# Swiss Legal Decision

**Decision ID:** 47ee4077-8d8e-4280-9e33-2e717b01ff06
**Court:** ZH_OG
**Chamber:** ZH_OG_001
**Year:** 2017
**Language:** de
**Jurisdiction:** ZH / Zürich
**Law Area:** $law_area
**Law Sub-area:** nan

## Facts

betreffend Ehescheidung
Berufung gegen ein Urteil des Einzelgerichtes (8. Abteilung) des Bezirksge-
richtes Zürich vom 1. September 2016; Proz. FE150352
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Rechtsbegehren: (act. 1 S. 2)
"Es sei die Ehe der Parteien zu scheiden, unter gerichtlicher Regelung der Nebenfolgen."
Anträge des Klägers: (act. 12 S. 2)
"1. Es sei die Ehe der Parteien zu scheiden. 2. Der Kläger sei zu verpflichten, der Beklagten bis zum 31. Mai 2016 ei-
nen Unterhaltsbeitrag im Sinne von Art. 125 ZGB von CHF 3'060.00 zu bezahlen, zahlbar monatlich im Voraus auf den Ersten eines jeden .
3. Es sei die güterrechtliche Auseinandersetzung wie folgt vorzunehmen:
a. Die auf den Namen beider Parteien lautenden Bankkonti und - depots seien unter hälftiger Aufteilung aufzulösen und der Kläger sei zu verpflichten, der Beklagten unter allen güterrechtlichen  einen Ausgleichsbetrag von CHF 40'322.00 zu bezahlen.
b. Die Beklagte sei zu verpflichten, dem Kläger auf erstes Verlangen was folgt zu unbeschwertem Eigentum herauszugeben:
- Sämtliche Papierauszüge der Fotografien des Klägers
- Eine Kopie sämtlicher digitalen Fotos.
c. Im Übrigen erklären sich die Parteien in güterrechtlicher Hinsicht als bereits vollständig auseinandergesetzt.
4. Der Vorsorgeausgleich sei nach Gesetz vorzunehmen.
5. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zuzüglich ) zu Lasten der Beklagten."
Modifiziertes Rechtsbegehren des Klägers: (act. 28 S. 1)
"2. Der Kläger sei zu verpflichten, der Beklagten bis zum 31. Mai 2016 einen  im Sinne von Art. 125 ZGB von CHF 3'400.00 zu bezahlen, zahlbar monatlich im Voraus auf den Ersten eines jeden Monats.
3. Es sei die güterrechtliche Auseinandersetzung wie folgt vorzunehmen:
a. Die auf den Namen beider Parteien lautenden Bankkonti und - depots seien unter hälftiger Aufteilung aufzulösen und der Kläger sei zu verpflichten, der Beklagten unter allen güterrechtlichen Titeln einen Ausgleichsbetrag von CHF 48'820.65 zu bezahlen."
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Anträge der Beklagten: (act. 23 S. 2 f.)
"1. Ziffer 2, 3 und 5 der Klage seien abzuweisen. 2. Es sei die Ehe der Parteien gestützt auf Art. 114 ZGB zu scheiden.
3. Der Kläger sei zu verpflichten, der Beklagten einen monatlichen  in der Höhe von CHF 5'080.00 plus die hälftige  bis zum Erreichen des ordentlichen Rentenalters des Klägers zu bezahlen, zahlbar monatlich im Voraus auf den Ersten eines jeden Monats.
4. Es sei die güterrechtliche Auseinandersetzung wie folgt vorzunehmen:
Die auf den Namen beider Parteien lautenden Bankkonti und -depots seien unter hälftiger Aufteilung aufzulösen, so dass jede Partei CHF 37'325.50 erhält. Der Kläger sei zu verpflichten, der Beklagten  Ausgleichsbetrag von CHF 48'820.00 zu bezahlen.
Im Übrigen erklären sich die Parteien in güterrechtlicher Hinsicht  auseinandergesetzt.
5. Der Vorsorgeausgleich sei nach Gesetz vorzunehmen.
6. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zzgl. Mwst. zulasten des Klägers."
Urteil des Bezirksgerichtes Zürich, Einzelgericht, vom 1. September 2016: (act. 47 S. 29f.)
1. Die Ehe der Parteien wird gestützt auf Art. 114 ZGB geschieden.
2. Der Kläger wird verpflichtet, der Beklagten nachehelichen Unterhalt wie folgt zu :
- Fr. 4'100.– ab Rechtskraft des Scheidungsurteils bis und mit März 2017,
- Fr. 2'900.– ab 1. April 2017 bis 15. August 2028,
zahlbar monatlich im Voraus, jeweils auf den Ersten eines jeden Monats.
3. Die Pensionskasse Stadt Zürich, Morgartenstrasse 30, Postfach, 8026 Zürich wird angewiesen, mit Rechtskraft des Scheidungsurteils vom Freizügigkeitskonto des Klägers (AHV-Nr. ...) Fr. 280'604.40 auf ein von der Beklagten noch zu  Freizügigkeitskonto zu überweisen.
4. Die Parteien werden verpflichtet, die nachfolgend genannten, auf den Namen  Parteien lautenden Konti hälftig zu teilen, so dass jede Partei einen Anteil von Fr. 37'325.50 erhält:
- Raiffeisenbank, 8001 Zürich, 1, Fr. 86.53;
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- Raiffeisenbank, 8001 Zürich, 2, Fr. 15'235.35;
- Post Finance, E-Sparkonto, 3, Fr. 36'320.75;
- Post Finance, 4, Fr. 1'392.22;
- Migrosbank, Sparkonto, 5, Fr. 21'616.30.
5. Der Kläger wird verpflichtet, der Beklagten eine güterrechtliche Ausgleichszahlung in der Höhe von Fr. 48'820.65 zu bezahlen; zahlbar innert 30 Tagen ab Rechtskraft des Scheidungsurteils.
6. Die Entscheidgebühr wird auf Fr. 6'000.00 festgesetzt. Allfällige weitere Kosten bleiben vorbehalten.
7. Die Kosten werden den Parteien je zur Hälfte auferlegt.
8. Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen.
9. Schriftliche Mitteilung an
- die Parteien (je gegen Empfangsschein),
sowie nach Eintritt der Rechtskraft an
- mit Formular an das für Zürich zuständige Zivilstandsamt,
- an die Pensionskasse Stadt Zürich (im Auszug gemäss Dispositivziffern 1 und 3 des Urteils),
je gegen Empfangsschein.
10. (Rechtsmittel)
Berufungsanträge:
des Klägers und Berufungsklägers (act. 46 S. 2):
"1. Es seien Dispositiv Ziff. 2, 7 und 8 des vorinstanzlichen Urteils aufzuheben;
2. Es sei davon Vormerk zu nehmen, dass der Berufungsbeklagten kein nacheheli-
cher Unterhalt zuzusprechen ist.
3. Die Berufungsbeklage sei zu verpflichten, dem Berufungskläger auf erstes Verlan-
gen was folgt zu unbeschwertem Eigentum herauszugeben:
- Sämtliche Papierauszüge der Fotografien des Berufungsklägers (soweit nicht bereits herausgegeben) - Eine Kopie sämtlicher digitalen Fotos (soweit nicht bereits herausgegeben)
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4. Eventualiter sei in Gutheissung der Berufung der Entscheid aufzuheben und die Sache an die Vorinstanz zur neuen Entscheidung zurückzuweisen.
Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zzgl. 8.0% Mehrwertsteuer) für das erst- und zweitinstanzliche Verfahren zu Lasten der Berufungsbeklagten."
der Beklagten und Berufungsbeklagten (act. 54 S. 2):
"1. Die Berufung sei abzuweisen.
2. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (für das erste und zweitinstanzliche
Verfahren) zzgl. Mwst. zulasten des Berufungsklägers."

## Considerations

Erwägungen:
I.
1. Die Parteien haben am tt. September 1990 geheiratet. Sie leben seit Mai
2013 getrennt. Mit Eingabe vom 11. Mai 2015 verlangte der Kläger und Beru-
fungskläger (nachfolgend Kläger) bei der Vorinstanz die Scheidung der Ehe.
Nachdem anlässlich der Einigungsverhandlung vom 10. September 2015 keine
Einigung erzielt werden konnte, erstatteten die Parteien Klagebegründung und
Klageantwort, und es wurde am 7. April 2016 die Hauptverhandlung mit Parteibe-
fragung durchgeführt. Neuerliche Vergleichsgespräche im Anschluss an die
Hauptverhandlung blieben erfolglos. Am 1. September 2016 erging das erstin-
stanzliche Urteil, wobei die Vorinstanz gleichzeitig über das von der Beklagten an-
lässlich der Hauptverhandlung gestellte Gesuch um Erlass vorsorglicher Mass-
nahmen für die Dauer des Scheidungsverfahrens entschied (act. 47). Der Ent-
scheid wurde den Parteien am 5. Oktober 2016 zugestellt (act. 41 und 42).
2. Am 20. Oktober 2016 erhob der Kläger Berufung gegen das Scheidungsur-
teil (act. 46). Er stellt die eingangs genannten Anträge. Am 17. Oktober 2016 hat-
te er bereits den Entscheid betreffend vorsorgliche Massnahmen angefochten.
Dieses Verfahren ist bei der Kammer unter der Verfahrensnummer LY160036
pendent. Am 14. November 2016 ging der Prozesskostenvorschuss für das Beru-
fungsverfahren ein, welcher dem Kläger mit Verfügung vom 7. November 2016
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auferlegt worden war (act. 49 und 51). Am 17. November 2016 wurde der Beklag-
ten Frist zur Erstattung der Berufungsantwort angesetzt (act. 52). Sie erstattete
sie unter Berücksichtigung der Gerichtsferien rechtzeitig am 21. Dezember 2016
(Eingang am Gericht am 28. Dezember 2016, act. 54). Die Berufungsantwort
wurde dem Kläger am 13. Januar 2017 zugestellt (act. 56). Das Verfahren ist
spruchreif.
II.
Formelles
1. Nach Eingang der Berufung prüft die Rechtsmittelinstanz von Amtes wegen
die Rechtsmittelvoraussetzungen. Die Berufung erging innert gesetzlicher Frist
(act. 46 i.V.m. act. 42); sie liegt schriftlich begründet und mit Anträgen versehen
vor (Art. 311 Abs. 1 ZPO). Dem Eintreten steht nichts entgegen.
2. Die Berufung hemmt die Rechtskraft und die Vollstreckbarkeit des angefoch-
tenen Entscheids im Umfang der Anträge (Art. 315 Abs. 1 ZPO).
2.1 Der Kläger verlangt im Berufungsverfahren die Aufhebung von Dispositiv
Ziff. 2, 7 und 8 des angefochtenen Entscheides, mithin die Aufhebung der ihm im
vorinstanzlichen Urteil auferlegten Unterhaltsverpflichtung sowie die Neuregelung
der Kosten- und Entschädigungsregelung. Die Beklagte beantragt in der Beru-
fungsantwort die Abweisung der Berufung (unter entsprechender Kosten- und
Entschädigungsregelung). Der Scheidungspunkt (Dispositiv Ziff. 1 des vorinstanz-
lichen Urteils), der Ausgleich der Vorsorgeguthaben (Dispositiv Ziff. 3), die güter-
rechtliche Ausgleichsregelung (Dispositiv Ziff. 4 und 5) blieben unangefochten,
der vorinstanzliche Entscheid ist insoweit am 28. Dezember 2016 in Rechtskraft
erwachsen, was vorab vorzumerken ist.
2.2 Der Kläger verlangt im Berufungsverfahren überdies die Herausgabe von
Fotografien (Papierauszüge und digitale Fotos), wie er dies bereits erstinstanzlich
verlangt hatte (act. 46 S. 14/15). Die Vorinstanz hat hiezu in den Erwägungen
festgehalten, dass der Antrag nicht substantiiert und daher abzuweisen sei. Der
Anspruch könne naturgemäss nicht im Detail substantiiert werden; den Parteien
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werde empfohlen sich diesbezüglich aussergerichtlich zu einigen (act. 47 S. 27/8).
Der Entscheid fand im Dispositiv keinen Niederschlag, das angefochtene Urteil
erweist sich insoweit als mangelhaft und dem Berufungsantrag auf Herausgabe
der Fotografien fehlt formell die Grundlage. Da die Vorinstanz materiell durchaus
über den Anspruch entschieden hat, ist im Berufungsverfahren dennoch darauf
einzugehen.
III.
Materielles
1. Allgemeine Vorbemerkungen
1.1 Gegenstand der vorliegenden Berufung bilden ausschliesslich Fragen, wel-
che der Verhandlungs- und Dispositionsmaxime unterliegen (Art. 277 Abs. 1
ZPO). Das Gericht ist an die Anträge der Parteien gebunden und legt seinem Ent-
scheid den von den Parteien dargelegten Sachverhalt zugrunde. In den Beru-
fungsanträgen ist bestimmt zu erklären, welche Änderungen im Dispositiv des an-
gefochtenen Entscheids verlangt werden. Alsdann muss die Berufung eine Be-
gründung enthalten und aufzeigen, inwiefern der angefochtene Entscheid als feh-
lerhaft erachtet wird. Dieser Anforderung genügt die Berufungsbegründung nicht,
wenn sie lediglich auf die vor erster Instanz vorgetragenen Vorbringen verweist
oder sich mit einer pauschalen Kritik am angefochtenen Urteil begnügt. Die Be-
gründung muss hinreichend genau und eindeutig sein. Dies setzt voraus, dass
sich der Berufungskläger im Einzelnen mit den vorinstanzlichen Erwägungen
auseinandersetzt. Sind die Anforderungen an die Begründung erfüllt, überprüft die
Berufungsinstanz den angefochtenen Entscheid sowohl in rechtlicher als auch in
tatsächlicher Hinsicht frei. Sie verfügt über volle Kognition (Art. 310 ZPO) und
wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 57 ZPO). Die Berufungsinstanz darf
sich (von offensichtlichen Mängeln abgesehen) darauf beschränken, die Bean-
standungen zu beurteilen, welche die Parteien in ihren schriftlichen Begründun-
gen gegen das erstinstanzliche Urteil erheben (5A_635/2015, Urteil des Bundes-
gerichts vom 21. Juni 2016 E. 5.2 mit Hinweisen, u.a. auf: BGE 138 III 374 E.
4.3.1; 4A_619/2015, Urteil des Bundesgerichts vom 25. Mai 2016 E. 2.2.4).
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1.2 Mit der Berufung kann die unrichtige Rechtsanwendung und die unrichtige
Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Gerügt
werden kann jede Rechtsverletzung und insbesondere auch die Unangemessen-
heit. Bei der Rüge der Unangemessenheit ist zwischen Tatbestands- und Rechts-
folgeermessen zu unterscheiden. Die Überprüfung der Angemessenheit be-
schränkt sich nicht nur auf Ermessensmissbrauch, Ermessensüber- oder unter-
schreitung, sondern umfasst auch die Angemessenheitskontrolle. Das Bundesge-
richt hält dabei in BGer 5A_198/2012, E. 4.3 fest, dass die Rechtsmittelinstanz
nicht ohne Not von den Erkenntnissen des Vorrichters abweichen sollte. Sie ist
mithin nicht gehalten, ihr Ermessen an die Stelle desjenigen der Erstinstanz zu
setzen (BLICKENSTORFER, DIKE-Komm ZPO, 2. A., Art. 310 N 8 ff.)
2. Nachehelicher Unterhalt
2.1 Zentraler Streitpunkt sowohl des erst- wie auch des zweitinstanzlichen Ver-
fahrens bildet der nacheheliche Unterhalt. Die Vorinstanz verpflichtete den Kläger
zur Zahlung von Unterhaltsleistungen an die Beklagte bis 15. August 2028, der
Kläger bestreitet jegliche Unterhaltszahlungspflicht, im Wesentlichen mit der Be-
gründung, es sei der Beklagten zumutbar und möglich, ihren gebührenden Bedarf
selber zu decken. Mit ihrem Antrag auf Abweisung der Berufung verlangt die Be-
klagte die Bestätigung des vorinstanzlichen Entscheides.
2.2 Nachehelicher Unterhalt ist nach Massgabe von Art. 125 ZGB zu leisten,
wenn es dem Ehegatten nicht zuzumuten ist, für den ihm gebührenden Unterhalt
unter Einschluss einer angemessenen Altersvorsorge selbst aufzukommen. Mas-
sgebliche Beurteilungskriterien bilden u.a. die Aufgabenaufteilung während der
Ehe, die Dauer der Ehe, die Lebensstellung während der Ehe, Alter und Gesund-
heit der Ehegatten, die Betreuungspflichten, oder auch die berufliche Ausbildung
und die Erwerbsaussichten des anspruchsberechtigten Ehegatten. Derjenige
Ehegatte, der einen Anspruch erhebt, hat zu beweisen, dass die Voraussetzun-
gen dafür erfüllt sind. Für den Unterhaltsanspruch heisst das, dass die Anspre-
cherin u.a. beweisen muss, dass es ihr nicht möglich (Tatfrage) bzw. unzumutbar
(Rechtsfrage) ist, selbst für den ihr gebührenden Unterhalt zu sorgen.
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2.3 Gestützt auf die zum nachehelichen Unterhalt entwickelte bundesgerichtli-
che Praxis ging die Vorinstanz davon aus, dass es der Beklagten unter Berück-
sichtigung aller massgebenden Faktoren grundsätzlich zuzumuten sei, eine ent-
geltliche Tätigkeit aufzunehmen. Sie verneinte indes, dass die Beklagte eine Stel-
le mit einem vollem Pensum aufnehmen müsse; dies mit der Begründung, auf-
grund der während der langen Ehe gelebten Rollenteilung, ihres Alters und ihrer
bisherigen Berufserfahrung könne ihr nur eine teilzeitliche Erwerbstätigkeit zuge-
mutet werden (act. 47 S. 7 - 14).
Mit ihrem Antrag auf Bestätigung des vorinstanzlichen Entscheides anerkennt die
Beklagte im Berufungsverfahren (im Gegensatz zu ihrer Position vor Vorinstanz)
die Zumutbarkeit der Aufnahme einer teilzeitlichen Erwerbstätigkeit. Streitig ist
einzig, ob der Beklagten statt der ihr anrechenbaren Erwerbstätigkeit im Umfang
von 40 - 50% eine volle Erwerbstätigkeit zuzumuten ist, wie dies der Kläger für
richtig hält.
2.4 Der Kläger wirft der Vorinstanz Willkür und fehlende Begründung vor und
begründet die Zumutbarkeit einer vollzeitigen Erwerbstätigkeit der Beklagten im
Wesentlichen mit dem Alter der Beklagten im Zeitpunkt der Trennung, ihrer guten
Gesundheit, den weggefallenen Betreuungsaufgaben, der Erwerbstätigkeit der
Beklagten während dem ehelichen Zusammenleben sowie den Aus- und Weiter-
bildungen, die sie gemacht hat. Des weiteren hält der Kläger dafür, es sei unter
dem Aspekt der Gleichbehandlung der geschiedenen Ehegatten nicht einzuse-
hen, dass er noch 12 Jahre erwerbstätig sein müsse während die Beklagte sich
auf seine Kosten mit einer 40-50%-igen Erwerbstätigkeit zufrieden geben dürfe
(act. 46 S. 4/5). Demgegenüber hebt die Beklagte die vereinbarte und gelebte
klassische Rollenverteilung während rund 23 Jahren hervor, bei welcher ihr die
Haus- und Kinderbetreuungsarbeit übertragen war. Sie leitet daraus mit der Vo-
rinstanz ab, dass ihr eine volle Erwerbstätigkeit nicht zumutbar sei.
2.5 Bei der Beurteilung der Frage, ob und in welchem Umfang die Wiederauf-
nahme der Erwerbstätigkeit für die Beklagte zumutbar ist, handelt es sich um eine
Rechtsfrage, die in Beachtung sämtlicher vorerwähnten Kriterien zu beantworten
ist. Die vom Kläger angesprochene Gleichbehandlung der geschiedenen Ehe-
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partner steht beim nachehelichen Unterhalt nicht im Vordergrund; massgeblich
sind vielmehr die Kriterien gemäss Art. 125 Abs. 2 ZGB. Bei deren Gewichtung
besteht eine relativ grosse Freiheit; den Gerichten kommt bei der Festsetzung des
Unterhaltsbeitrages ein weites Ermessen zu (BGE 134 III 577 ff. E. 4).
2.6.1 Der Kläger beanstandet den von der Vorinstanz dargelegten Werdegang
der Beklagten zu Recht nicht. Es ist auch vorliegend davon auszugehen: Die Be-
klagte war nach Abschluss ihrer Verkaufslehre in der Papeteriebranche im Jahr
1988 bis zur Geburt des älteren Sohnes 1992 erwerbstätig, alsdann ging sie bis
2000 keiner Erwerbstätigkeit mehr nach. Der jüngere Sohn wurde 1994 geboren.
Von 2000 - 2003 war sie in der ehemaligen Buchhandlung C._ AG in Zürich
in verschiedenen Funktionen in einem Teilzeitpensum tätig, wobei strittig ist, ob
dieses 30% betrug – so der Kläger gestützt auf das Arbeitszeugnis (act. 24/2) –
oder nur 15%, wie die Beklagte behauptet. Von Mai 2003 - Mai 2004 absolvierte
die Beklagte eine Weiterbildung (Managementjahreskurs der ... Weiterbildung)
und später, in Absprache mit dem Kläger, eine Ausbildung, die sie 2008 mit dem
Diplom für beratende Seelsorge abschloss. Die Beklagte war daneben ehrenamt-
lich für die Kirche tätig und bietet heute seelsorgerische Beratung an
(www.D._.ch), womit sie indes kein Einkommen erzielt. Es ergibt sich, dass
die Beklagte während der Dauer des ehelichen Zusammenlebens für einen Zeit-
raum von gut drei Jahren in einem Teilzeitpensum erwerbstätig war, wobei der
Prozentsatz strittig ist, aber letztlich offengelassen werden kann. Diese Tätigkeit
liegt heute rund 13 Jahre zurück. Die Erwerbstätigkeit war den Aufgaben als
Hausfrau und Mutter untergeordnet und hatte sich daran anzupassen, wie dies
nach den unbestrittenen Vorbringen auch für die weiteren ausserhäuslichen Be-
schäftigungen der Beklagten der Fall war. Beide Parteien und die Vorinstanz ge-
hen von einer sog. klassischen Rollenverteilung aus, bei welcher der Beklagten
die Haus- und Betreuungsarbeit oblag und dem Kläger die Erwerbsarbeit. Auf die
im Verfahren strittige Frage, ob und wenn ja in welchem Umfang sich der Kläger
an Haus- und Betreuungsarbeit beteiligte, kann es nicht ankommen, zumal dar-
aus für die Erwerbstätigkeit der Beklagten nichts abgeleitet wird.
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2.6.2 Im massgeblichen Zeitpunkt der definitiven Trennung (vgl. dazu
5A_206/2010 E. 5.3), im Mai 2013, war die Beklagte gerade 45 Jahre alt; sie
stand damit an der Altersschwelle, welche das Bundesgericht als Richtwert für die
Frage der Zumutbarkeit der Wiederaufnahme der Erwerbstätigkeit vor allem in
eben jenen Fällen vorsieht, in denen ein Ehegatte während der Ehe mindestens
vorübergehend (hauptsächlich aufgrund der Kinderbetreuung) nicht berufstätig
war (für viele: 5A_206/2010, Urteil des Bundesgerichts vom 21. Juni 2010 E. 5.3.2
und 5.3.4). Fest steht im Weiteren, dass die Beklagte gesund und frei von Betreu-
ungspflichten ist.
2.6.3 Was die berufliche Ausbildung und die Erwerbsaussichten betrifft (Art. 125
Abs. 2 Ziff. 7 ZGB), steht fest, dass die Beklagte einen Lehrabschluss aus dem
Jahre 1988 (Verkaufslehre in der Papeteriebranche) ausweist, und dass sie letzt-
mals in den Jahren 2000 - 2003 teilweise – und nicht im erlernten Beruf – er-
werbstätig war. Ihre Weiterbildung 2003 und 2004 und die Ausbildung zur bera-
tenden Seelsorge betrafen ebenso wenig den erlernten Beruf; von einer Berufser-
fahrung kann nicht gesprochen werden. Aufgrund ihrer Tätigkeiten seit 2003 (Wei-
terbildungen, ehrenamtliche Tätigkeiten) hat sich die Beklagte indes eine gewisse
Nähe zur beruflichen Tätigkeit erhalten bzw. neu schaffen können. Für die Frage,
wie sich dies alles auf die Erwerbsaussichten auswirkt, ist eine Prognose erforder-
lich, welche sich nicht auf Erfahrungswerte stützen kann und entsprechend unsi-
cher erscheint. Gemäss der im Berufungsverfahren nicht in Frage gestellten Fest-
stellung der Vorinstanz, war die Beklagte bis anhin nicht bereit, ihre Möglichkeit
auf dem Arbeitsmarkt auszuloten. Aufgrund der unbestrittenen Prämissen (Alter
um 50 Jahre, keine Berufserfahrung, in den letzten 25 Jahren während rund 3
Jahren teilzeitig erwerbstätig, letztmals 2003), erscheint eine zurückhaltende
Prognose als angezeigt (vgl. dazu FANKHAUSER, in: FamPra 2014 S. 150 ff.,
S. 152).
2.6.4 Die Ehe der Parteien war unbestrittenermassen sogenannt lebensprägend,
weshalb zu prüfen ist, inwieweit die Beklagte auf den Weiterbestand der bisheri-
gen, frei vereinbarten Aufgabenteilung vertrauen durfte. Der Vertrauensschutz in
die damit angesprochene "Lebensstellung während der Ehe" im Sinne von
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Art. 125 Abs. 2 Ziff. 3 ZGB spielt ebenso wie die finanziellen Verhältnissen auch
eine Rolle, wenn es darum geht zu entscheiden, wie schnell und wie kategorisch
sich die Beklagte in den Arbeitsprozess wieder integrieren muss (5C.139/2005,
Urteil vom 28. Juli 2005 E. 2.3; betr. finanzielle Verhältnisse vgl.: 5A_21/2012, Ur-
teil des Bundesgerichts vom 3. Mai 2012 E. 3.3). Ein solcher Vertrauensschutz ist
vorliegend nach einer Ehedauer von 23 Jahren im Grundsatz zu bejahen, ange-
sichts der erwähnten weiteren Kriterien kann er aber nicht derart überwiegen,
dass die Zumutbarkeit der Wiederaufnahme der Erwerbstätigkeit der Beklagten
gänzlich verneint werden könnte. Dies akzeptiert die Beklagte denn auch mindes-
tens zweitinstanzlich. Er rechtfertigt es indes, der Beklagten keine 100 %-ige Er-
werbstätigkeit zuzumuten.
2.7 Mit Bezug auf die tatsächlichen Möglichkeiten einer Berufsausübung hat die
Vorinstanz zu Recht festgehalten, dass die (vom Kläger bestrittene) Behauptung
der Beklagten, angesichts ihres Alters und ihrer Berufserfahrung gar keine Stelle
finden zu können, beweislos geblieben ist. Die Beklagte konnte im vorinstanzli-
chen Verfahren keinerlei Stellensuche ausweisen und weigerte sich, sich beim
RAV zu melden. Damit ist davon auszugehen, dass eine Erwerbsarbeit für die
Beklagte möglich ist, was denn auch die Beklagte im Rechtsmittelverfahren ak-
zeptiert.
2.8.1 Für die Festsetzung des hypothetischen Einkommens der Beklagten beruft sich der Kläger auch im Berufungsverfahren auf Lohnstrukturerhebungen (LSE) des Bundsamtes für Statistik und macht geltend, es sei von einem erzielbaren Bruttoeinkommen von rund CHF 4'750.-- auszugehen. Er rügt, die Vorinstanz  sich mit seinen diesbezüglichen Vorbringen nicht auseinandergesetzt, sondern sei völlig willkürlich von einem hypothetischen Einkommen von CHF 4'000.00 (bei 100%) ausgegangen. Selbst wenn man aber hierauf abstellte, wäre die Beklagte in der Lage, ihren gebührenden Bedarf selber zu decken. Dabei geht er davon aus, dass sie Parteien bereits während der Ehe ein sehr bescheidenes Leben  mit rund CHF 8'000.--für eine vielköpfige Familie (act. 46 S. 5/6). Die Beklagte hält in der Berufungsantwort dafür, das von der Vorinstanz angenommene  Einkommen von CHF 4'000.-- entspreche dem Lohn für  gemäss GAV Detailhandel, die für sie nicht gelte. Sie bestreitet, dass von  hypothetischen Lohn von CHF 4'700 ausgegangen werden könne und eben-
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so, dass sie mit einem Lohn von CHF 3'700 (brutto CHF 4'000) ihren  Bedarf decken könnte (act. 54 S. 9 f.).
2.8.2 Auch der Entscheid darüber, welches Einkommen für die Beklagte  und ihr hypothetisch anzurechnen ist, kann sich nicht auf ein klares  stützen. Der Kläger ging im Hauptverfahren vor Vorinstanz von einem durchschnittlichen Bruttolohn von monatlich CHF 4'753.-- aus gemäss Salarium Individueller Lohnrechner (www.lohnrechner.bfs.admin.ch) (act. 12 S. 7 i.V.m. act. 14/34; act. 28 S. 9). Im Rahmen der vorsorglichen Massnahmen nannte er  auf Ziff. 36.2 L-GAV einen Richtlohn von CHF 4'441.-- brutto, inkl. 13. ; act. 35 S. 11). Bei den Grundangaben im Salarium ging der Kläger  von einer abgeschlossenen Berufsausbildung und einem Alter 47 sowie grösstmöglicher Betriebsgrösse aus (act. 14/34), während die Annahme der  auf erzielbaren Monatseinkünften für eine ungelernte Verkäuferin beruht und diese mit etwa CHF 4'000.-- brutto bei einer vollen Anstellung beziffert.  ist, dass die Beklagte zwar über eine dreijährige Ausbildung verfügt (2 Jahre Verkäuferin Papeterie und 1 Jahr Detailhandel, act. 14/30); da dieser  fast 30 Jahre zurückliegt und die Beklagte keinerlei Berufspraxis , erweist es sich als sachgerechter, die Einkommensannahme auf der Basis einer Lohnstatistik für ungelernte Arbeitskräfte zu treffen. Die Median-Bruttolöhne gemäss Salarium - individueller Lohnrechner liegen für ungelernte Arbeitskräfte bei einem Alter 49, ohne Abschluss, je nach Betriebsgrösse zwischen CHF 3'888 und CHF 4'287. Wenn die Vorinstanz bei den gegebenen Verhältnissen von  Bruttolohn von etwa CHF 4'000.-- für ungelernte Verkäuferinnen ausging, entspricht dies in etwa dem Mittelwert der mittels Salarium ermittelten Werte und ist nicht zu beanstanden. Wenn auch der Betrag im angefochtenen Entscheid nicht näher begründet wurde, so kann die Annahme somit jedenfalls nicht als  bezeichnet werden. Ob die Beklagte ihr Erwerbseinkommen allerdings im Bereich ihrer ursprünglichen Berufslehre erzielen wird, ist völlig offen. Insgesamt rechtfertigt sich eine gewisse Zurückhaltung bei der Prognose des erzielbaren Einkommens; dies auch deshalb, weil die Konsequenzen einer Fehlprognose  die Beklagte träfe. Erzielt sie das ihr angerechnete hypothetische Einkommen effektiv nicht, besteht keine Möglichkeit einer nachträglichen Erhöhung des  Unterhalts (vgl. dazu FANKHAUSER, a.a.O., S. 152; 5C.139/2005,  des Bundesgerichts vom 28. Juli 2005, E. 1.3). Mit der Vorinstanz ist sodann davon auszugehen, dass der Beklagten nach 23 Jahren Ehe mit klassischer Rol-
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lenteilung eine volle Erwerbstätigkeit nicht zugemutet werden kann. Ohne  eines festen Pensums ist ihr immerhin ein Einsatz zuzumuten, der es ihr , ein monatliches Nettoerwerbseinkommen von CHF 2'000 zu erzielen. Es ist ihr somit ein Beitrag an ihren eigenen Unterhalt im Umfang von CHF 2'000  (netto) anzurechnen.
2.9.1 Die Vorinstanz rechnete der Beklagten ein hypothetisches Einkommen spätestens vom 1. April 2017 an (act. 47 S. 14). Der Kläger rügt in der Berufung, die der Beklagten eingeräumte Übergangsfrist sei unangemessen lange. Er hält dafür, dass der Beklagten aufgrund der langen Trennungszeit und der  anlässlich der Einigungsverhandlung vom 10. September 2015 von der Vorinstanz keine Übergangszeit mehr hätte eingeräumt werden dürfen (act. 46 S. 6-9). Demgegenüber hält die Beklagte die gewährte Übergangsfrist angesichts der langen Ehedauer für alles andere als lang. Sie habe vor Vorinstanz bestritten, dass der Kläger ihr bereits im Jahr 2012 kundgetan habe, sie müsse einen  an ihren Unterhalt leisten; die im Entscheid angeführte Äusserung anlässlich der Einigungsverhandlung sei sodann nicht zulässig, weil diese nicht protokolliert bzw. später hätte verwendet werden dürfen (act. 54 S. 10 - 12).
2.9.2 Verlangt der Richter von einer Partei - beispielsweise durch die Anrech-
nung eines hypothetischen Einkommens - eine Umstellung ihrer Lebensverhält-
nisse, hat er ihr grundsätzlich hinreichend Zeit zu lassen, die rechtlichen Vorga-
ben in die Wirklichkeit umzusetzen (5P.469/2006, Urteil des Bundesgerichts vom
4. Juli 2007, E. 3.2.4 mit Hinweis auf BGE 129 III 417 E. 2.2 u.w.). Ein von dieser
Regel abweichender Entscheid braucht indessen nicht zwangsläufig willkürlich zu
sein. Der Kläger hat in der Berufung (act. 46 S. 8) auf Entscheide des Bundesge-
richts hingewiesen und Fälle erwähnt, in denen es nicht als willkürlich betrachtet
wurde, dass keine oder nur eine kurze Übergangsfrist eingeräumt wurde. So im
Fall einer Ehefrau, die seit drei Jahren vom Ehemann getrennt gelebt und keine
Anstalten für die von diesem verlangte Ausdehnung ihrer Erwerbstätigkeit von 50
% auf 100 % getroffen hatte. Es sei nicht willkürlich, wenn der Frau nur eine sehr
kurze und zum Zeitpunkt der Fällung des bundesgerichtlichen Urteils bereits ver-
strichene Frist eingeräumt worden sei (Urteil des Bundesgerichts vom 7. März
2002 [5P.418/2001], E. 5c, besprochen in: FamPra.ch 2002 S. 578 ff.). Einer an-
- 15 -
deren Ehefrau wurde für eine abgeschlossene und in der Vergangenheit liegende
Zeitspanne ein hypothetisches Einkommen angerechnet, weil sie sich während
besagter Zeit gar nicht um eine Arbeitsstelle bemüht hatte, obwohl eine Erwerbs-
tätigkeit ihr tatsächlich möglich und zuzumuten gewesen wäre (Urteil des Bun-
desgerichts vom 1. Juli 2004 [5P.170/2004], E. 1.2.2, abgedruckt in: AJP 2004
S. 1420).
2.9.3 Vorliegend hat die Beklagte bei der Anhörung der Parteien anlässlich der
Einigungsverhandlung im September 2015 erklärt, dass der Kläger vor drei Jah-
ren seine Meinung geändert und verlangt habe, dass sie sich eine Arbeit suche
und etwas zum Lebensunterhalt beitrage, was von der Vorinstanz protokolliert
wurde (Prot. VI S. 5). Da es sich um eine Aussage im Rahmen der Anhörung und
nicht des Vergleichsgesprächs handelte, steht entgegen der Auffassung der Be-
klagten weder der Protokollierung noch der Verwertung der Aussage im ange-
fochtenen Entscheid etwas entgegen. Die Äusserung des Klägers vermochte al-
lerdings die Pflicht zur Suche einer Erwerbsarbeit noch nicht ohne weiteres zu
begründen. Fest steht weiter, dass die Parteien seit Mai 2013 getrennt leben.
Spätestens ab jenem Zeitpunkt, mithin der definitiven Trennung, muss aufgrund
der bundesgerichtlichen Rechtsprechung davon ausgegangen werden, dass die
Beklagte sich jedenfalls in einem beschränkten Umfang um ein eigenes Erwerbs-
einkommen hätte bemühen müssen (BGE 130 III 537 E. 2.2; 128 III 65 E. 4a),
was sie nicht getan hat. Sie stellte sich vielmehr im vorinstanzlichen Hauptverfah-
ren auf den Standpunkt, sie dürfe weiterhin auf die während der Ehe gelebte klas-
sische Rollenaufteilung vertrauen (act. 23 S. 4 und Prot. VI S. 12ff.), dies auch
nachdem sie nach der Einigungsverhandlung (September 2015) von der Vorder-
richterin ausdrücklich darauf hingewiesen worden war, dass sie sich um die Auf-
nahme einer Teilzeitstelle bemühen sollte (Prot. VI S. 7). Dass sie mit ihrem Pro-
zessstandpunkt durchdringen würde, war ab jenem Zeitpunkt bis zum erstinstanz-
lichen Entscheid im September 2016 jedenfalls unsicher, weshalb sie die Über-
gangszeit von rund einem Jahr hätte nutzen sollen, ihre Erwerbsmöglichkeiten
mindestens überhaupt auszuloten. Da sie sich dem gänzlich entzog, erweist sich
der Einwand des Klägers insofern als begründet, als der Beklagten von der Vor-
instanz höchstens noch eine kurze Nachfrist hätte angesetzt werden dürfen. Es
- 16 -
erscheint angemessen, der Beklagten ein hypothetisches Einkommen ab Januar
2017 anzurechnen.
2.10.1 Bei der konkreten Berechnung der Unterhaltsbeiträge im Hauptverfahren
rechnete die Vorinstanz der Beklagen ab Sommer 2016 bis zum Beginn der hypo-
thetischen Erwerbstätigkeit im April 2017 einen Betrag von CHF 500.00 monatlich
aus der Vermietung eines Zimmers an eine Studentin an (act. 47 S. 15). Einen
Vermögensertrag auf dem der Beklagten aus Güterrecht zufliessenden Vermö-
gen, wie ihn der Kläger bereits vorinstanzlich geltend gemacht hatte (act. 12 S. 5),
rechnete die Vorinstanz der Beklagten nicht an, weil dieser bei einem aktuellen
Zinssatz von 0,01 bis 0,15% als vernachlässigbar gering zu qualifizieren sei
(act. 47 S. 14).
2.10.2 Der Kläger rügt im Berufungsverfahren, es sei völlig unverständlich und
willkürlich, die CHF 500.00 Mietertrag nur bis am 1. April 2017 anzurechnen;
überdies hätte die Vorinstanz zumindest einen 1%-igen Vermögensertrag als
langfristig möglich anschauen und einrechnen müssen (act. 46 S. 9 Rz 19 und
20). Die Beklagte hält in der Berufungsantwort dafür, dass von ihr nicht verlangt
werden könne, ein Zimmer unterzuvermieten, die CHF 500.00 würden einmalig
für eine beschränkte Zeit anfallen. Die Anrechnung stütze sich sodann aus-
schliesslich auf eine mündliche Aussage der Berufungsbeklagten und sei nicht
belegt, weshalb sie bei der Bedarfsrechnung hätten ausser Acht gelassen werden
müssen. Zum Vermögensertrag verwies die Beklagte auf die Erwägungen im an-
gefochtenen Entscheid und darauf, dass sich der minimale Zinsertrag wegen der
stetigen Reduktion des Vermögens in Zukunft nochmals verringern würde (act. 54
S. 12).
2.10.3 Nachdem die Beklagte selbst anlässlich der Verhandlung vom 7. April
2016 erklärt hatte, es ziehe im Sommer für ein Jahr eine Untermieterin zu einem
monatlichen Mietzins von CHF 500.00 bei ihr ein (Prot. VI S. 20/21), ist nicht zu
beanstanden, wenn die Vorinstanz diesen Mietertrag der Beklagten auch tatsäch-
lich als Einkommen anrechnete. Dass dies zu Unrecht geschehen wäre, sich mit-
hin der damals noch nicht schriftlich fixierte Vertrag nicht realisierte, macht die
Beklagte im Berufungsverfahren nicht geltend. Für die Zeit von Juli 2016 bis und
- 17 -
mit Juni 2017 ist der Beklagten der entsprechende Mietertrag anzurechnen. Dass
nach Juni 2017 eine neue Untermiete vereinbart werden wird, ist nicht behauptet.
Nicht zu beanstanden ist ferner der Verzicht der Vorinstanz auf Anrechnung eines
Vermögensertrages, der aufgrund des aktuellen (vom Kläger nicht beanstande-
ten) Zinssatzes als vernachlässigbar erscheint. Nachdem die Beklagte bis heute
kein Einkommen erzielt, erscheint im Weiteren ein Vermögensverzehr unver-
meidbar, womit die im Übrigen nicht näher begründete Annahme eines langfristig
erzielbaren Vermögensertrages auf der Basis des der Beklagten zustehenden gü-
terrechtlichen Anspruchs nicht gerechtfertigt ist.
2.11.1 Die Vorinstanz ging für die Berechnung des nachehelichen Unterhalts ab
Rechtskraft des Scheidungsurteils von einem Bedarf der Beklagten von pauschal
CHF 4'200.00 pro Monat aus. Dies, ausgehend vom geltend gemachten Bedarf
der Beklagten (von CHF 5'080.55), unter Berücksichtigung der Einwendungen
des Klägers gegen einzelne Positionen und nach der korrigierten Berechnung des
Vorsorgebeitrages (act. 47 S. 16 - 22). Für den Zeitraum bis April 2017 ermittelte
sie einen Freibetrag von CHF 782.00 (gemeinsames Einkommen CHF 9'682.00
abzüglich gemeinsamer Bedarf von CHF 8'900.00). Sie ging bei hälftiger Teilung
dieses Freibetrages davon aus, dass der Beklagten CHF 4'591.00 bzw. aufgerun-
det CHF 4'600.00 pro Monat zustünden und davon auszugehen sei, dass damit
der gebührende Bedarf gedeckt sei. Die Beklagte habe nicht substantiiert darle-
gen und beweisen können, dass ihr ein über CHF 4'600.00 liegender gebühren-
der Bedarf zustehe (act. 47 S. 22).
2.11.2 Der Kläger macht in der Berufung geltend, der Bedarf der Beklagten be-
trage monatlich CHF 3'123.60 (bzw. ab 1. Juli 2016 CHF 3'023.60 als Folge des
um CHF 100.00 reduzierten Grundbetrages zufolge Untervermietung). Konkret
beanstandet er, es seien die für Nebenkosten berücksichtigten CHF 100.00 nicht
belegt und ausgewiesen. Sodann betrage der einzusetzende Steuerbetrag nicht
CHF 400.00, sondern CHF 140.05 (act. 14/28), und im Weiteren entfalle die Po-
sition Vorsorgeunterhalt (act. 46 S. 10/11). Als implizit bestritten hat auch der von
der Vorinstanz für die Beklagte angenommene gebührende Bedarf zu gelten, geht
der Kläger doch davon aus, die Beklagte könne bei einem 100% Pensum
- 18 -
CHF 3'770.00 erzielen und damit ihren gebührenden Bedarf decken, da die Par-
teien nachweislich während der Ehe ein sehr bescheidenes Leben (rund
CHF 8'000.00 für eine vielköpfige Familie) gelebt hätten (act. 46 S. 6 Rz 13).
Die Beklagte bestreitet die Reduktion des Grundbetrages unter Hinweis darauf,
dass sie zur Untervermietung nicht verpflichtet sei und hierin auch keine klassi-
sche Wohngemeinschaft liege. Die Nebenkosten seien gerichtsnotorisch, der im
Mietvertrag vorgesehene Betrag nur ein Akontobetrag; der Steuerbetrag von
CHF 400.00 sei von der Vorinstanz gestützt auf ihre Berechnung übernommen
worden, welche die vom Kläger zu zahlenden Unterhaltsbeiträge mitberücksichti-
ge (Prot. VI S. 15). Auch der vorinstanzlich berücksichtigte Vorsorgebeitrag sei
ausgewiesen und die vom Kläger dagegen erhobenen Einwände nicht substanti-
iert. Sie errechnet zusammengefasst einen Bedarf von CHF 4'200.00 wie die Vo-
rinstanz (act. 54 S. 13 - 15).
2.11.3 Was die bestrittenen Einzelpositionen des beklagtischen Bedarfs betrifft,
ist beim Grundbetrag festzuhalten, dass sich weder aus den Akten Anhaltspunkte
dafür ergeben noch dargelegt und belegt ist, dass die (für die Dauer von einem
Jahr) von der Beklagten eingeräumte Untermiete gleichzeitig als Hausgemein-
schaft im Sinne der Richtlinien für die Berechnung des betreibungsrechtlichen
Existenzminimums vom 16. September 2009 (Kreisschreiben der Verwaltungs-
kommission des Obergerichts des Kantons Zürich) zu qualifizieren ist, so dass
davon ausgegangen werden könnte, dass sich die Auslagen für den Grundbetrag
(Nahrung, Kleidung, Wäsche, einschliesslich Instandhaltung, Körper- und Ge-
sundheitspflege, Unterhalt von Wohnungseinrichtung etc.) entsprechend verrin-
gern. Zutreffend erscheint der Einwand des Klägers mit Bezug auf die Miet-
Nebenkosten, die trotz Bestreitung nicht belegt sind (vgl. act. 23 S. 6, 28 S. 5,
Prot. VI S. 14/15). Nicht zu beanstanden ist der von der Vorinstanz für Steuern
eingesetzte Betrag von CHF 400.00 pro Monat. Er entspricht – wie zu zeigen ist –
in etwa den der Beklagten anzurechnenden Einkünften, bestehend aus eigenem
Einkommen und Unterhaltsbeiträgen (vgl. www.steueramt.zh.ch/internet/finanz-
direktion/ksta/de/steuerberechnung). Demgegenüber liegen der Rechnung des
Klägers (act. 46 S. 11 Rz 27 i.V.m. act. 14/28) Einkünfte von jährlich CHF 26'000
- 19 -
zugrunde, wovon auch der Kläger nicht ausgeht. Insgesamt ist gestützt auf das
Gesagte nicht zu beanstanden, wenn die Vorinstanz zusammenfassend von ei-
nem Bedarf der Beklagten von rund CHF 3'600.00 (ohne scheidungsbedingte
Mehrkosten) ausgeht.
2.11.4 Mit dem der Beklagten anrechenbaren Einkommen ist sie nicht in der La-
ge ihren Bedarf inklusive Altersvorsorge zu finanzieren. Sie hat damit Anspruch
auf nachehelichen Unterhalt. Die vorinstanzliche Berechnung des Vorsorgeunter-
halts (act. 47 S. 19 ff.) orientiert sich an den Grundsätzen der bundesgerichtlichen
Rechtsprechung und der Lehre (vgl. insbes. BGE 135 III158; 5C.244/2006,
E. 2.4.8). Sodann wird die Berechnungsweise von den Parteien im Berufungsver-
fahren nicht in Frage gestellt, weshalb es grundsätzlich dabei sein Bewenden ha-
ben muss. Aufgrund des im Vergleich zur Vorinstanz höheren anrechenbaren
Einkommens der Beklagten von netto 2'000.00 (brutto 2'130.00) und als Folge
davon erhöhten AHV- und BVG-Beiträgen (CHF 213.00 und CHF 141.00) resul-
tiert ein zu berücksichtigender Vorsorgebeitrag von CHF 392.00, gerundet
CHF 400.00.
Der Übersicht halber nachstehend die korrigierte vorinstanzliche Rechnung (vgl.
act. 47 S. 21/22):
Fiktiver Nettolohn = 87% CHF 3'600 p.M. CHF 43'200 p.a.
Fiktiver Bruttolohn = 100% CHF 4'137 p.M. CHF 49'655 p.a.
Koordinierter BVG-Lohn
Koordinationsabzug
CHF 24'675 CHF 24'980 p.a.
Von CHF 49'655 10%
fiktive AHV Beiträge CHF 413 p.M. CHF 4'965 p.a.
Von CHF 24'980 16%
fiktive BVG Beiträge CHF 333 p.M. CHF 3'997 p.a.
Total fiktive Sozialver-
sicherungsbeiträge CHF 746 p.M. CHF 8'962 p.a.
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Hypoth. Nettoeinkommen CHF 2'000 p.M. CHF 24'000 p.a.
Hypoth. Bruttoeinkommen CHF 2'130 p.M. CHF 25'560 p.a.
AHV Beiträge 10%
ab 1. April 2017 CHF 213 p.M. CHF 2'1556 p.a.
von CH 885 16%
BVG Beiträge CHF 141 p.M. CHF 1'692.00 p.a.,
Vorsorgebeitrag: CHF 746 abzüglich CHF 354 (CHF 141 + CHF 213): CHF 392, : CHF 400.00.
2.12 Mit Bezug auf die Unterhaltsberechnung rügt der Kläger, dass die Vorin-
stanz für die Zeit nach Rechtskraft des Scheidungsurteils den ermittelten Freibe-
trag nicht hälftig hätte teilen dürfen, da diese Teilung des Überschusses zu einer
Umverteilung des Einkommens und zu einer Vermögensverlagerung führen wür-
de. Dem ist entgegenzuhalten, dass das Bundesgericht wiederholt entschieden
hat, die Methode der hälftigen Überschussteilung könne gerade bei langen, von
klassischer Rollenteilung geprägten Ehen im mittleren Einkommensbereich
durchaus vernünftige Ergebnisse liefern und adäquat sein. Sie gestattet jedenfalls
dann zulässige Ergebnisse, wenn die Ehegatten nichts angespart haben oder
aber die bisherige Sparquote durch trennungsbedingte Mehrkosten aufgebraucht
wird (BGE 140 III 485 E. 3.3; 137 III 102 E. 4.2.1; 134 III 5777 E. 3).
Vorliegend macht der Kläger unter Hinweis auf seine diesbezüglichen Vorbringen
vor Vorinstanz geltend, dass die Parteien ein sehr bescheidenes Leben geführt
und jährlich rund CHF 13'782.00 oder monatlich mehr als CHF 1'100.00 hätten
sparen können (act. 46 S. 13 Rz 34). Die Beklagte hatte dies vor Vorinstanz nicht
bestritten (Prot. VI S. 19 zu Rz 26). Im Berufungsverfahren folgt sie der vorin-
stanzlichen Rechnung und macht geltend, dass bei den vorliegenden Verhältnis-
sen und insbesondere bei der sehr knappen Bemessung des Bedarfs von einer
Vermögensbildung nicht gesprochen werden könne (act. 54 S. 16/7). Dem ist bei
den geschilderten Verhältnissen ohne weiteres zu folgen. Wenn die Vorinstanz
- 21 -
von einem gebührenden Bedarf der Beklagten von CHF 4'600.-- ausging, ist dies
insgesamt nicht zu beanstanden.
2.13 Zusammenfassend ergibt sich, dass der Beklagten für den Zeitraum ab Juli
2016 bis Juni 2017 Mietzinserträge von monatlich CHF 500.00 anzurechnen sind,
ab Januar 2017 zusätzlich ein hypothetisches Nettoeinkommen von monatlich
CHF 2'000.00. Ab Rechtskraft der Scheidung ist der Kläger somit zu verpflichten,
der Beklagten nachehelichen Unterhalt in Höhe der Differenz zum gebührenden
Bedarf von CHF 4'600, mithin bis und mit Juni 2017 monatlich CHF 2'100 und ab
Juli 2017 CHF 2'600.00 zu bezahlen. Die Dauer der vorinstanzlich festgelegten
Unterhaltsverpflichtung bis zum Eintritt des Klägers ins Pensionsalter wurde von
den Parteien im Berufungsverfahren nicht thematisiert und ist ebenfalls nicht zu
beanstanden.
3. Herausgabe von Fotos
3.1 In der Klagebegründung machte der Kläger geltend, die elektronischen Fo-
tos sowie seine Papierabzüge seien die einzigen noch in der ehemaligen Famili-
enwohnung verbliebenen persönlichen Gegenstände des Klägers (act. 12 S. 2
und 14 Rz 30). Die Beklagte bestritt den Anspruch in der Klageantwort und mach-
te geltend, der Kläger habe die Fotos und Gegenstände, die er verlange, genau
zu bezeichnen (act. 23 S. 14 5. Zu V.30). Dem hielt der Kläger in der Replik ent-
gegen, eine genaue Bezeichnung sämtlicher Fotos der letzten 23 Jahre Ehe sei
offensichtlich weder möglich noch unzumutbar (recte wohl: zumutbar); es handle
sich um sämtliche Fotografien, die im Gang im Wandschrank in der ehemaligen
Familienwohnung aufbewahrt würden. Für die Beklagte sei erkennbar, was her-
ausverlangt werde, es dürften keine überhöhten Anforderungen an das Rechts-
begehren gestellt werden (act. 28 S. 14 Rz 32 ff.). In der Duplik erklärte sich die
Beklagte bereit, dem Kläger gewisse Familien- und Kinderfotos auszuhändigen,
nicht aber Fotos von ihr selbst; der Kläger könne ihr eine externe Festplatte zu-
kommen lassen, auf welche sie die entsprechenden Fotos raufladen könne (Prot.
VI S. 20).
- 22 -
3.2 Im Berufungsverfahren verweist der Kläger auf seine Vorbringen in der vor-
instanzlichen Replik und er macht – unter Hinweis auf die bundesgerichtliche
Rechtsprechung, insbesondere BGE 141 III 23 E. 3.3 – wiederum geltend, es
dürften keine zu hohen Anforderungen an die Rechtsbegehren gestellt werden;
sein Begehren um Herausgabe der Fotos genüge vielmehr dem Bestimmtheits-
gebot, was sich auch darin zeige, dass die Beklagte zwischenzeitlich einige Fotos
herausgegeben habe, nicht jedoch Familienfotos, auf welchen sie selber drauf sei
(act. 46 S. 14/15). Die Beklagte wendet ein, es sei fraglich, weshalb der Kläger
das Begehren überhaupt stelle. Er räume selbst ein, in der Zwischenzeit zahlrei-
che Fotos erhalten zu haben und könne wohl kaum noch sämtliche Fotos im
Wandschrank verlangen. Der Antrag verdiene keinen Schutz und sei nicht sub-
stantiiert (act. 54 S. 17, 5. Zu IV 39).
3.3 Ob das Begehren des Klägers einer weiteren Substantiierung bedarf oder
nicht, kann vorliegend letztlich offen bleiben. Der Kläger verlangt die Fotos im
Rahmen der güterrechtlichen Auseinandersetzung und bezeichnete "sämtliche
Papierauszüge der Fotografien des Berufungsklägers" und "eine Kopie sämtlicher
digitalen Fotos" als seine persönlichen Gegenstände. Die Beklagte hat bereits in
der Klageantwort und nunmehr wieder in der Berufungsantwort den Anspruch auf
die Herausgabe von (weiteren) Fotos bestritten. Die Parteien unterstehen unstrei-
tig dem Güterstand der Errungenschaftsbeteiligung (act. 12 S. 11 Rz 26; act. 23
S. 13 III.1. Zu V. 26, 27). Ist bestritten, ob eine Sache persönlicher Gegenstand ist
oder beansprucht einer der Ehegatten Alleineigentum, wie vorliegend der Kläger
an den besagten Fotos, hat er dieses im Bestreitungsfall zu beweisen, ansonsten
Miteigentum beider Ehegatten angenommen wird (Art. 200 ZGB). Der Kläger hat
im Prozess (erst- und zweitinstanzlich) weder begründet, dass die herausverlang-
ten Fotos ihm persönlich bzw. ihm allein zustehen, noch (aufgrund der Bestrei-
tung der Beklagten) Beweismittel zum Nachweis des Alleineigentums genannt.
Damit ist von Miteigentum auszugehen, was allenfalls einen hälftigen Anspruch
begründet. Die Anträge in der gestellten Form erweisen sich indes als unbegrün-
det, weshalb sie abzuweisen sind.
- 23 -
4. Der Kläger beantragt in seinem Eventualstandpunkt die Aufhebung des
vorinstanzlichen Entscheides und Rückweisung der Sache an die Vorinstanz zu
neuen Entscheidung (act. 46 S. 2 Antrag Ziff. 4). In der Begründung geht er hie-
rauf nicht weiter ein. Er genügt damit insoweit seiner Begründungspflicht nicht,
weshalb auf die Berufung insoweit nicht einzutreten ist.
III.
1. Beim vorgenannten Ausgang des Verfahrens erweist sich die Berufung als
teilweise begründet. Der Streitwert im Berufungsverfahren (Unterhaltsbeiträge ab
Rechtskraft der Scheidung, mithin ab 22. Dezember 2016) beläuft sich auf rund
CHF 405'000.00, der Kläger obsiegt im Umfang von rund 11%. Abzuweisen bzw.
nicht einzutreten sind auf die andern Begehren. Es rechtfertigt sich, die Kosten
entsprechend zu 90% dem Kläger und zu 10% der Beklagten aufzuerlegen. Der
Kläger ist alsdann zu verpflichten, der Beklagten für das Berufungsverfahren eine
auf 80% reduzierte Prozessentschädigung zu bezahlen. Auszugehen ist in An-
wendung von §§ 4 Abs. 1 und 3 sowie § 13 Abs. 1 und 2 der Anwaltsgebühren-
verordnung vom 8. September 2010 (Grundgebühr bei Streitwert CHF 405'000:
CHF 21'480, davon 2/3, davon 1/2) von CHF 7'160. Die vom Kläger zu zahlende
Prozessentschädigung beträgt CHF 5'730 zuzüglich Mehrwertsteuer.
2. Bei der vorinstanzlichen Kosten- und Entschädigungsregelung ergibt sich
eine Korrektur zulasten der Beklagten. Diese ist mit ebenfalls 10% zu veranschla-
gen. Die erstinstanzlichen Kosten sind der Beklagten zu 60% und dem Kläger zu
40% aufzuerlegen. Die Höhe der vorinstanzlichen Entscheidgebühr wurde von
den Parteien nicht angefochten und ist nicht zu beanstanden. Die Beklagte ist
alsdann zu verpflichten, dem Kläger eine auf 20% reduzierte Prozessentschädi-
gung zu bezahlen. Die volle Entschädigung ist in Anwendung von §§ 4 Abs. 1 und
3 sowie § 11 Abs. 1 und 2 der Anwaltsgebührenverordnung vom 8. September
2010 (Grundgebühr bei Streitwert CHF 800'000: 28'400 + 10% Zuschlag, die Hälf-
te) auf CHF 15'600 festzusetzen. Die von der Beklagten zu zahlende Prozessent-
schädigung beläuft sich damit auf CHF 3'120 zuzüglich Mehrwertsteuer.
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