# Swiss Legal Decision

**Decision ID:** 9da335d5-ed50-475b-9eb2-228126fb61e3
**Court:** BL_SG
**Chamber:** BL_SG_001
**Year:** 2018
**Language:** de
**Jurisdiction:** BL / Northwestern_Switzerland
**Law Area:** Public
**Law Sub-area:** $law_sub_area

## Facts

Sachverhalt:
1. Mit Gesuch vom 3. Oktober 2016 wandten sich die Rekurrenten an die Rekursgegnerin
und beantragten, die Nach- und Strafsteuern der Staats- und direkten Bundessteuern 2007 und
2008 seien hälftig zu erlassen.
2. Mit Entscheid vom 23. August 2017 wies die Rekursgegnerin das Gesuch ab. Zur Be-
gründung führte sie aus, Bussen und Nachsteuern könnten nur in begründeten Ausnahmefällen
erlassen werden.
3. Mit Eingabe vom 25. September 2017 erhob der Vertreter der Rekurrenten mit den Be-
gehren, 1. Die Nach- und Strafsteuern der Staats- und direkten Bundessteuern 2007 und 2008
seien hälftig zu erlassen, 2. Eventualiter sei die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen,
3. Unter o/e-Kostenfolge, Rekurs. Zur Begründung machte er geltend, eine Notlage sei gege-
ben.
4. Mit Vernehmlassung vom 16. November 2017 beantragte die Rekursgegnerin die Ab-
weisung des Rekurses. Zur Begründung führte sie aus, die Notlage sei selbstverschuldet. Zu-
dem sei noch ein weiterer Gläubiger vorhanden.
5. Anlässlich der heutigen Verhandlung halten die Parteien an ihren Begehren fest.

## Considerations

Das Steuergericht zieht in Erwägung:
1. Das Steuergericht ist gemäss § 139b Abs. 2 des Gesetzes über die Staats- und Ge-
meindesteuern (Steuergesetz) vom 7. Februar 1974 (StG) sowie § 11 Abs. 2 der Vollzugsver-
ordnung zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer vom 13. Dezember 1994 (Voll-
zugsverordnung) zur Beurteilung des vorliegenden Rekurses zuständig. Im Übrigen gelten die
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Bestimmungen gemäss den §§ 124 - 132 StG. Gemäss § 129 Abs. 3 StG werden Rekurse, de-
ren umstrittener Steuerbetrag wie im vorliegenden Fall Fr. 8'000.-- pro Steuerjahr übersteigt,
vom Präsidenten und vier Richterinnen und Richtern des Steuergerichts beurteilt. Da die in for-
meller Hinsicht an einen Rekurs zu stellenden Anforderungen erfüllt sind, ist ohne weitere Aus-
führungen darauf einzutreten.
2. Zu beurteilen ist, ob die Rekursgegnerin das Gesuch um Teilerlass der Nach- und Straf-
steuern der Staats- und direkten Bundessteuern 2007 und 2008 zu Recht abgewiesen hat.
a) Gemäss Art. 167 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer
(DBG) vom 14. Dezember 1990 können steuerpflichtigen Personen, für die infolge einer Notla-
ge die Bezahlung der Steuer, eines Zinses oder einer Busse wegen Übertretung eine grosse
Härte bedeuten würde, die geschuldeten Beträge ganz oder teilweise erlassen werden. Ein ent-
sprechendes Gesuch ist nach Art. 167b Abs. 1 und Art. 167c DBG i.V.m. Art. 5 ff. der Verord-
nung des EFD über die Behandlung von Gesuchen um Erlass der direkten Bundessteuer vom
12. Juni 2015 (Steuererlassverordnung) bei der zuständigen kantonalen Verwaltung für die di-
rekte Bundessteuer einzureichen. Gemäss § 139b Abs. 1 StG können steuerpflichtigen Perso-
nen, für die infolge einer Notlage die Bezahlung der Steuern, Zinsen, Bussen und Gebühren
eine grosse Härte bedeuten würde, die geschuldeten Beträge ganz oder teilweise erlassen
werden. Über ein entsprechendes Gesuch entscheidet die Taxations- und Erlasskommission
nach Anhörung des zuständigen Gemeinderates (§ 139b Abs. 2 StG). Ein Erlass oder Teilerlass
der Staatssteuer hat auch die entsprechende Herabsetzung der Gemeindesteuer zur Folge
(§ 139b Abs. 3 StG).
b) Seinem Wesen nach bedeutet Steuererlass den nachträglichen, endgültigen
Verzicht des Gemeinwesens auf einen ihm zustehenden steuerrechtlichen Anspruch, mit wel-
chem das öffentliche Vermögen verringert wird. Ein solcher erfolgt letztlich jeweils mit Rücksicht
auf die "Person" der Steuerschuldnerin oder des Steuerschuldners, welche bzw. welcher aus
humanitären, sozialpolitischen oder volkswirtschaftlichen Gründen nicht in ihrer bzw. seiner
wirtschaftlichen Existenz gefährdet werden soll. Daneben kann ein Erlass der Steuern auch im
Rahmen einer Unternehmenssanierung in Betracht fallen (Blumenstein/Locher, System des
schweizerischen Steuerrechts, 7. A., Zürich 2016, S. 421 f.). Der Steuererlass hat indessen
infolge der verfassungsrechtlichen Grundsätze der Allgemeinheit und Gleichmässigkeit der Be-
steuerung sowie der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit (Art. 127 Abs. 2
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der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 [BV]) die
seltene Ausnahme zu bleiben. Eine grosszügigere Erlasspraxis würde nämlich diejenigen Steu-
erpflichtigen benachteiligen, die ihre Leistungen trotz spürbarer finanzieller Belastung jeweils
anstandslos erbringen (vgl. Beusch/Raas, in: Zweifel/Beusch [Hrsg.], Kommentar zum Schwei-
zerischen Steuerrecht, Vor Art. 167 - 167g DBG N 8). Anstelle eines Erlasses der Steuern ist
jeweils auch die Möglichkeit einer Stundung oder anderer Zahlungserleichterungen vorgesehen
(Art. 166 DBG i.V.m. Art. 13 Abs. 3 Steuererlassverordnung sowie § 139a StG) (vgl. zum Gan-
zen: Entscheid des Steuergerichts [StGE] vom 23. Juni 2017, 510 17 2, E. 2b, m.w.H.,
www.bl.ch/steuergericht).
c) Der Entscheid über einen Steuererlass stellt nach allgemeiner Auffassung in Leh-
re und Rechtsprechung weitgehend einen Ermessensentscheid dar (Richner/Frei/Kaufmann/
Meuter, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, 3. A., Zürich 2013, § 183 N 5). Entsprechend
gewähren sowohl Art. 167 Abs. 1 DBG als auch § 139b Abs. 1 StG den zuständigen Erlassbe-
hörden - neben der Verwendung der unbestimmten Rechtsbegriffe der "Notlage" bzw. der
"grossen Härte" - durch die Verwendung von "Kann"-Formulierungen einen gewissen Entschei-
dungsspielraum. Die Erlassbehörden sind in ihrer Entscheidung indessen nicht völlig frei. Viel-
mehr haben sie von dem ihnen eingeräumten Ermessen pflichtgemäss und nach einheitlichen
Kriterien Gebrauch zu machen (vgl. Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht,
7. A., Zürich 2016, N 409) (vgl. zum Ganzen: StGE vom 23. Juni 2017, 510 17 2, E. 2c, m.w.H.,
a.a.O.).
3. a) Materielle Voraussetzung des Steuererlasses ist in objektiver Hinsicht zunächst,
dass die Steuerveranlagung abgeschlossen ist und eine rechtskräftig veranlagte Steuer vorliegt
(Art. 7 Abs. 1 Steuererlassverordnung). Erst wenn die genaue Höhe der geschuldeten Beträge
im Veranlagungsverfahren festgesetzt worden ist, kann im Rahmen des Erlassverfahrens über
einen allfälligen Erlass derselben entschieden werden. Das Erlassverfahren ersetzt mithin we-
der das Rechtsmittelverfahren noch soll damit die Revision rechtskräftiger Steuerveranlagungen
bezweckt werden (vgl. ausdrücklich Art. 7 Abs. 1 Steuererlassverordnung; Beusch/Raas,
a.a.O., Vor Art. 167 - 167g N 9). Weiter ist vorausgesetzt, dass die Steuer noch überhaupt nicht
oder nur unter Vorbehalt bezahlt worden ist. Wurde eine Steuer (vorbehaltlos) bezahlt, so ist die
Steuerforderung durch Erfüllung untergegangen und ein Erlass derselben naturgemäss nicht
mehr möglich. Der betreffende Steuerbetrag ist mithin nicht mehr "geschuldet" im Sinne von
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Art. 167 Abs. 1 DBG bzw. § 139b Abs. 1 StG (vgl. im Zusammenhang mit der direkten Bundes-
steuer ausdrücklich Art. 5 Abs. 2 bzw. Abs. 3 lit. b Steuererlassverordnung).
b) In subjektiver Hinsicht wird die Gewährung des Steuererlasses sodann vom Vor-
liegen einer Notlage bzw. einer grossen Härte für die gesuchstellende Person abhängig ge-
macht (Art. 167 Abs. 1 DBG und § 139b Abs. 1 StG). Eine Notlage im Sinne von Art. 167
Abs. 1 DBG liegt für das Recht der direkten Bundessteuern bei natürlichen Personen vor, wenn
der ganze geschuldete Betrag in einem Missverhältnis zur finanziellen Leistungsfähigkeit der
steuerpflichtigen Person steht (Art. 2 Abs. 1 Steuererlassverordnung) und bei juristischen Per-
sonen, wenn diese sanierungsbedürftig sind (Art. 4 Abs. 1 Steuererlassverordnung). Bei natürli-
chen Personen ist ein solches Missverhältnis insbesondere dann gegeben, wenn die Steuer-
schuld trotz Einschränkung der Lebenshaltungskosten auf das Existenzminimum in absehbarer
Zeit nicht vollumfänglich beglichen werden kann (Art. 2 Abs. 2 Steuererlassverordnung). Dabei
ist ein Zeitraum von zwei bis drei Jahren als absehbar zu betrachten (zum Zeitraum mit weite-
ren Hinweisen vgl. Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts [BVGE] vom 11. Juni 2009, Abtei-
lung I, A-3663/2007, E. 4.2). Aus welchem Grund die steuerpflichtige Person in eine solche Not-
lage geraten ist, ist für den Erlassentscheid grundsätzlich unerheblich. Nicht berücksichtigt wird
indessen eine selbstverschuldete Notlage, wie dies etwa bei einer freiwilligen Entäusserung von
Einkommensquellen oder Vermögenswerten der Fall ist (Art. 167a DBG). Anerkannte Ursachen
für eine Notlage im Sinne der vorstehenden Erwägungen sind demnach vorwiegend ausseror-
dentliche Umstände wie eine aussergewöhnliche Belastung durch den Unterhalt der Familie,
andauernde Arbeitslosigkeit oder Krankheit sowie Unglücksfälle etc. (vgl. Art. 3 Abs. 1 lit. a
und b Steuererlassverordnung). Für die Voraussetzungen im Hinblick auf einen Erlass der
Staats- und Gemeindesteuern nach § 139b Abs. 1 StG kann nichts anderes gelten. Dabei ist
insbesondere darauf zu verweisen, dass nach der langjährigen konstanten Praxis hinsichtlich
§ 139b Abs. 1 StG eine Notlage vorlag, wenn die steuerpflichtige Person nicht in der Lage war,
mit dem zur Verfügung stehenden Einkommen ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Eine unbil-
lige Härte war sodann zu bejahen, wenn die Bezahlung des geschuldeten Betrags für den
Schuldner ein Opfer bedeutet hätte, das in einem Missverhältnis zu seiner finanziellen Leis-
tungsfähigkeit stand und ihm nicht zugemutet werden konnte (vgl. zum Ganzen: StGE vom
23. Juni 2017, 510 17 2, E. 3b, m.w.H., a.a.O.).
c) Die Erlassbehörde berücksichtigt bei ihrer Einschätzung der subjektiven Erlass-
voraussetzungen die gesamten wirtschaftlichen Verhältnisse der steuerpflichtigen Person. Mas-
sgebend ist dabei in erster Linie die Situation im Zeitpunkt des Entscheides, daneben auch die
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Entwicklung seit der Veranlagung, auf die sich das Erlassbegehren bezieht, sowie die Aussich-
ten für die Zukunft (vgl. für die direkte Bundessteuer Art. 10 Steuererlassverordnung). Insbe-
sondere prüft die Behörde, ob für die steuerpflichtige Person Einschränkungen in der Lebens-
haltung geboten und zumutbar sind oder gewesen wären. Einschränkungen gelten grundsätz-
lich als zumutbar, wenn die Auslagen die nach den Ansätzen für die Berechnung des betrei-
bungsrechtlichen Existenzminimums (Art. 93 des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und
Konkurs [SchKG] vom 11. April 1889) sich ergebenden Lebenshaltungskosten übersteigen (vgl.
in Konkretisierung des DBG Art. 2 Abs. 3 Steuererlassverordnung). Berücksichtigt werden darf
auch, ob der gesuchstellenden Person die fristgerechte Bezahlung der Steuern im Zeitpunkt der
Fälligkeit möglich gewesen wäre (Art. 167a lit. c DBG) (vgl. zum Ganzen: StGE vom
23. Juni 2017, 510 17 2, E. 3c, m.w.H., a.a.O.).
d) Vorhandenes Vermögen schliesst einen Steuererlass nur aus, wenn und soweit
eine Belastung oder Verwertung desselben als zumutbar erscheint (Art. 12 Abs. 1 Steuerer-
lassverordnung). Ein Steuerlass kann somit gewährt werden, bevor die letzten Ersparnisse der
gesuchstellenden Person aufgezehrt sind. Einer steuerpflichtigen Person soll ein Notgroschen
belassen bleiben (vgl. Schorno, in: Klöti-Weber/Siegrist/Weber [Hrsg.], Kommentar zum Aar-
gauer Steuergesetz, 4. A., Muri-Bern 2015, § 230 N 12, m.w.H., insb. auf BVGE vom 11. Juni
2009, a.a.O.; StGE vom 4. Dezember 2015, 510 15 40, E. 4d, www.bl.ch/steuergericht). Auf
jeden Fall zumutbar ist gemäss Art. 12 Abs. 2 Steuererlassverordnung jedoch die Zahlung aus
dem Vermögen bei Steuern auf einmalige Einkünfte. Als Vermögen gilt das zu Verkehrswerten
bewertete Reinvermögen (Art. 12 Abs. 3 Steuererlassverordnung), also der Überschuss der
Aktiven über den Passiven eines Steuerpflichtigen (vgl. Dzamko-Locher/Teuscher, in: Zweifel/
Beusch [Hrsg.], a.a.O., Art. 13 StHG N 1). Grundsätzlich spielt es keine Rolle, ob das Vermö-
gen in liquider oder in Form von Grundbesitz vorliegt (StGE vom 25. August 2017, 510 17 37,
E. 6e, a.a.O., unter Verweis auf den Entscheid der Steuerrekurskommission des Kantons Bern
vom 15. Dezember 2009 i.S. J., E. 6, publ. in: Die neue Steuerpraxis [NStP], 64 [2010],
S. 17 ff.). Ein Erlass ist lediglich dann möglich, wenn ältere Steuerpflichtige ohne Erwerbsein-
künfte und anderes Vermögen ihr selbstbewohntes und (weitgehend) hypothekenfreies Wohn-
eigentum belasten oder veräussern müssten (Beusch/Raas, a.a.O., Art. 167 DBG N 15, m.w.H.)
(vgl. zum Ganzen: StGE vom 25. August 2017, 510 17 37, E. 3d, www.bl.ch/steuergericht).
e) Der Steuererlass soll zu einer langfristigen und dauernden Sanierung der wirt-
schaftlichen Lage der steuerpflichtigen Person beitragen. Er hat dabei bestimmungsgemäss der
steuerpflichtigen Person selbst und nicht ihren Gläubigern zugute zu kommen. Entsprechend
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wird ein Steuererlass durch die Erlassbehörden regelmässig abgelehnt, wenn ein Konkurs oder
ein Nachlassvertrag des Steuerschuldners bevorsteht (vgl. Art. 14 Abs. 1 Steuererlassverord-
nung). Es kann nicht Aufgabe des Instituts des Steuererlasses sein, im Ergebnis gleichsam eine
Sicherheit für private Kredite zu leisten. Im Falle einer allseitigen Überschuldung der um Steu-
ererlass ersuchenden Person kann vom Staat mithin nicht ein Sonderopfer verlangt werden,
indem er einseitig auf seine Steuerforderung verzichtet. Von einem solchen Verzicht der öffent-
lichen Hand würde nämlich nicht die steuerpflichtige Person selbst profitieren, sondern allein die
übrigen Gläubiger, welche beim Zugriff auf das pfändbare Einkommen und Vermögen einen
Konkurrenten verlören. Unter solchen Umständen erscheint es daher mit Blick auf den Zweck
des Rechtsinstituts als sachlich vertretbar, von einem Steuererlass abzusehen oder die ganze
oder teilweise Gewährung eines solchen von einem Sanierungskonzept abhängig zu machen,
in dessen Rahmen sämtliche Gläubiger in gleichem Umfang wie die Steuerbehörden auf ihre
Forderungen verzichten (vgl. Entscheid des Bundesgerichts [BGer] vom 9. Dezember 2004,
2P.307/2004, E. 3.2). Der Grundsatz, dass ein Steuererlass der steuerpflichtigen Person und
nicht ihren Gläubigern zugutekommen muss, ist in Art. 167 Abs. 2 DBG geregelt. Für den Erlass
der direkten Bundessteuer bestimmt Art. 3 Abs. 2 Steuererlassverordnung ausdrücklich, dass
der Bund auf seine gesetzlichen Ansprüche zugunsten anderer Gläubiger nicht verzichten kann,
soweit die Überschuldung der gesuchstellenden Person z.B. auf geschäftlichen Misserfolgen,
Bürgschaftsverpflichtungen, hohen Grundpfandschulden oder Kleinkreditschulden als Folge
eines überhöhten Lebensstandards beruht. Jedoch ist in den Fällen von Art. 3 Abs. 1 Steuerer-
lassverordnung, also bei aussergewöhnlicher Belastung durch den Unterhalt der Familie oder
Unterhaltspflichtigen, hoher Kosten in Folge Krankheit, Unfall oder Pflege, welche nicht von
Dritten getragen werden, längerer Arbeitslosigkeit oder für ausserordentliche Aufwendungen
aufgrund anderer persönlicher Verhältnisse, für welche die Steuerpflichtige Person nicht einzu-
stehen hat, ein Erlass trotz Drittschulden möglich. Ein Erlass kann jedoch stets im selben pro-
zentualen Umfang gewährt werden, wie andere Gläubiger ganz oder teilweise auf ihre Forde-
rungen verzichten (Art. 3 Abs. 2 Steuererlassverordnung). Aus Sinn und Zweck des Instituts
des Steuererlasses folgt auch, dass durch die Forderungsverzichte die Verschuldung der ge-
suchstellenden Person insgesamt auf ein tragbares Mass reduziert werden muss. Der Steuerer-
lass stellt grundsätzlich ein einmaliges Entgegenkommen dar, weshalb eine Wiederholung von
Erlassverfahren in späteren Steuerperioden vermieden werden soll. Ohne eine solche "Ge-
samtsanierung" mit Gleichbehandlung aller Gläubiger würde die zum Steuererlass führende
Situation nicht bereinigt, sodass nicht nur der Forderungsverzicht der öffentlichen Hand ein ein-
seitiger wäre; mangels Beseitigung der Überschuldung müssten vielmehr noch weitere Steuer-
erlassgesuche entgegengenommen werden, was klarerweise dem Ausnahmecharakter des
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Rechtsinstituts zuwiderliefe (vgl. zum Ganzen: StGE vom 25. August 2017, 510 17 37, E. 3e,
m.w.H., a.a.O.).
f) Der Gesetzgeber hat zwar die Möglichkeit eines Steuererlasses auch für Nach-
steuern und Bussen vorgesehen. Diese werden aber nur in besonders begründeten Ausnahme-
fällen erlassen (vgl. Art. 167 Abs. 3 DGB).
4. In Bezug auf die objektiven Erlassvoraussetzungen ist festzuhalten, dass diese vorlie-
gend erfüllt sind. Die Nach- und Strafsteuern der Staats- und direkten Bundessteuern 2007 und
2008 wurden rechtskräftig veranlagt. Zudem sind diese nicht vollständig bezahlt, so dass die
betreffenden Ansprüche gegenüber den Rekurrenten noch bestehen.
5. Zu prüfen bleiben die Erlassvoraussetzungen in subjektiver Hinsicht.
a) Bereits aufgrund einer summarischen Prüfung ist ersichtlich, dass das Einkom-
men der Rekurrenten nicht genügt, um die per heutiges Datum aufgelaufenen Nachsteuern,
Bussen und Verzugszinsen von Fr. 154‘344.70 (= Staat: Fr. 74‘193.25 + Gemeinde:
Fr. 50‘610.45 + Bund: Fr. 29‘541.--) in absehbarer Zeit vollumfänglich zu begleichen.
b) Es stellt sich damit die Frage, welcher Anteil des Vermögens für die Tilgung der
Steuerschulden verwendet werden kann. Wie hiervor gesehen, soll einer steuerpflichtigen Per-
son ein Notgroschen belassen bleiben, wobei grundsätzlich vom Dreifachen des monatlichen
Existenzminimums auszugehen ist (vgl. StGE vom 4. Dezember 2015, 510 15 40, a.a.O.). Der
monatliche Grundbedarf berechnet sich gestützt auf die Richtlinien vom 1. Juli 2009 der Konfe-
renz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz für die Berechnung des betreibungs-
rechtlichen Existenzminimums (Notbedarf) nach Art. 93 SchKG (Richtlinien) vorliegend wie
folgt:
Grundbetrag Ehepaar Fr. 1‘700.--
Grundbetrag 2 Kinder über 10 Jahre à je Fr. 600.-- Fr. 1‘200.--
Hypothekarzinsen (Fr. 560‘000.-- x 1.15% / 12 Monate) Fr. 537.--
Nebenkosten und Liegenschaftsunterhaltskosten ermessensweise Fr. 400.--
Krankenkasse gemäss KVG ([2 x Fr. 514.50] + [2 x Fr. 122.10]) Fr. 1‘273.--
Unvorhergesehenes (2 x Fr. 200.--) Fr. 400.--
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Laufende Steuern (Schätzung) Fr. 200.--
Total Fr. 5‘710.--
Der Notgroschen beläuft sich demnach auf (gerundet) Fr. 18‘000.-- (= 3 x Fr. 6‘000.--).
c) Mit Vertrag vom 1. Oktober 2007 haben die Rekurrenten als Gesamteigentümer
die Liegenschaft Nr. 116 GB B._ zum Preis von Fr. 860‘000.-- gekauft. Finanziert wurde der
Erwerb mittels Bar-Eigenmitteln von Fr. 223’000.--, eines WEF-Vorbezuges aus der 2. Säule
von Fr. 77‘000.--, d.h. total Eigenmitteln von Fr. 300‘000.-- sowie einer 1. Hypothek von
Fr. 560‘000.--. Mit Vertrag vom 13. Juli 2016 wurde der Gesamthandanteil des Rekurrenten auf
die Rekurrentin übertragen, so dass letztere nun Alleineigentümerin der Liegenschaft ist. Dieser
Eigentumsübergang spielt keine Rolle, da die Nach- und Strafsteuern mit Verfügung vom
9. Juni 2016 beiden Ehegatten auferlegt wurden und dieselben gestützt auf Art. 13 Abs. 1 und 2
DBG bzw. § 14 Abs. 1 StG grundsätzlich solidarisch für die Steuern haften. Entsprechend ist
der Liegenschaftswert in die Berechnung des Vermögens der Rekurrenten miteinzubeziehen.
Nebst dieser Liegenschaft verfügen die Ehegatten soweit ersichtlich über kein Vermögen. Der
aktuellsten Veranlagungsverfügung, d.h. jener der Staatssteuer 2012 vom 23. Juli 2015 sind
zwar Wertschriften und Guthaben von Fr. 364‘870.-- zu entnehmen. Dabei handelt es sich aber
um die Stammanteile der Rekurrenten an der C._ GmbH mit Sitz in D._, welche im Jahr
2016 liquidiert wurde und einem Kontokorrentguthaben gegenüber dieser Gesellschaft. Gemäss
Art. 12 Abs. 3 Steuererlassverordnung ist das Reinvermögen zum Verkehrswert zu bewerten.
Der Vertrag betreffend die 1. Hypothek von Fr. 560‘000.-- wurde am 14. Februar 2017 verlän-
gert. Mit der 1. Hypothek werden die ersten rund 65% finanziert. Die Bank ging also, wie bereits
beim Kauf der Liegenschaft im Jahr 2007, von einem Verkehrswert von (gerundet)
Fr. 860‘000.-- (= Fr. 560‘000.-- / 65%) aus, welcher vorliegend zu berücksichtigen ist. Damit
resultiert ein Eigenkapital von Fr. 300‘000.-- (= Fr. 860‘000.-- ./. Fr. 560‘000.--). Nicht unter die
verwertbaren Vermögenswerte fällt der WEF-Vorbezug aus der 2. Säule von Fr. 77‘000.--, da
dieser der gebundenen Vorsorge dient und im Falle des Verkaufs der Liegenschaft wieder in die
Vorsorgeeinrichtung einzuzahlen ist. Damit beläuft sich das verfügbare Eigenkapital aus der
Liegenschaft auf Fr. 223‘000.-- (= Fr. 300‘000.-- ./. Fr. 77‘000.--).
d) Das freie und damit verwertbare Vermögen der Rekurrenten beträgt nach Abzug
des Notgroschens Fr. 205‘000.-- (= Fr. 223‘000.-- ./. Fr. 18‘000.--) und ist damit grösser als die
offenen Steuerschulden. Es liegt nicht in liquider, sondern in Form von Grundbesitz vor, was,
wie hiervor gesehen, dem Grundsatz nach keine Rolle spielt. Überdies liegt kein von der Praxis
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anerkannter Ausnahmefall vor, handelt es sich bei den Rekurrenten doch weder um ältere
Steuerpflichtige ohne Erwerbseinkünfte noch verfügen sie über (weitgehend) hypothekenfreies
Wohneigentum. Damit ist den Rekurrenten ein Verkauf der Liegenschaft zur Tilgung der Steu-
erschulden zumutbar. Schon aus diesem Grund ist das Teilerlassgesuch also abzuweisen.
e) Dies ergibt sich aber auch aus folgendem Grund. Ein Steuererlassgesuch kann
bei gleichzeitigem Vorhandensein weiterer Gläubiger nur dann bewilligt werden, wenn sämtliche
Gläubiger im Sinne der Opfersymmetrie einen gleichwertigen Beitrag zur Sanierung der ge-
suchstellenden Person leisten. Mithin ist nicht zu beanstanden, wenn die Gewährung eines
Steuererlasses vom Vorliegen eines Sanierungskonzepts abhängig gemacht wird. Die Rekur-
renten haben jedoch kein solches vorgelegt. Bei dieser Sachlage käme ein Steuererlass einem
einseitigen Forderungsverzicht zu Lasten des Gemeinwesens gleich, was mit dem Zweck des
Rechtsinstituts unvereinbar ist, zumal, wie bereits weiter oben dargetan, Art. 3 Abs. 2 Steuerer-
lassverordnung für den Erlass der direkten Bundessteuer ausdrücklich bestimmt, dass der Bund
auf seine gesetzlichen Ansprüche zugunsten anderer Gläubiger nicht verzichten kann, soweit
die Überschuldung der gesuchstellenden Person z.B. auf hohen Grundpfandschulden beruht.
Würden vorliegend die Steuerbehörden nämlich auf ihre Forderungen verzichten, käme dies
insbesondere der Bank, welche die Hypothek gewährt hat, zugute. Auch aus diesem Grund ist
das Teilerlassgesuch also abzuweisen.
f) Ob ein besonders begründeter Ausnahmefall für den Erlass der Nachsteuern und
Bussen vorliegt, muss daher nicht mehr geprüft werden und kann offen bleiben.
Damit erweist sich der Rekurs als unbegründet und ist abzuweisen.
6. Ausgangsgemäss haben die Rekurrenten gestützt auf § 130 StG i.V.m. § 20 Abs. 1
und 3 des Gesetzes vom 16. Dezember 1993 über die Verfassungs- und Verwaltungsprozess-
ordnung (VPO) Verfahrenskosten von Fr. 2‘000.-- zu bezahlen und es ist ihnen gestützt auf
§ 130 StG i.V.m. § 21 Abs. 3 VPO keine Parteientschädigung auszurichten.
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