# Swiss Legal Decision

**Decision ID:** 9f49f789-725d-5eab-9506-1a2b59c6db68
**Court:** GE_CJ
**Chamber:** GE_CJ_014
**Year:** 2015
**Language:** fr
**Jurisdiction:** GE / Région lémanique
**Law Area:** $law_area
**Law Sub-area:** nan

## Facts

EN FAIT
1. Madame A_ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le _ 1971, mariée et mère de deux enfants, a exercé plusieurs emplois successifs dans le secteur du nettoyage jusqu’en 2003. Par la suite, elle a été engagée par la ville de Carouge (ci-après : l’employeur) en qualité de patrouilleuse scolaire, métier qu’elle a exercé à temps partiel à partir du 1
er
juin 2008. Le 10 août 2011, alors qu’elle marchait dans la rue, elle a chuté en trébuchant sur un trottoir. Les suites de cet événement ont été prises en charge par l’assurance-accidents de l’employeur. ![endif]>![if>
2. Le 15 octobre 2012, l’assuré a déposé une demande de prestations auprès de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI). ![endif]>![if>
3. Dans un rapport du 1
er
novembre 2012, le docteur B_, médecin interne FMH, a mentionné qu’il suivait l’assurée depuis le 31 mai 2012 et que celle-ci souffrait de polyarthralgies et d’un syndrome de Sjögren. Il a précisé que seul le premier diagnostic avait un impact sur la capacité de travail de l’intéressée et qu’il n’avait pas lui-même délivré d’arrêt de travail.![endif]>![if>
4. Dans un rapport du 5 novembre 2012, la doctoresse C_, interniste au service d’immunologie des HUG, a posé les mêmes diagnostics. D’un point de vue symptomatique, l’assurée présentait une sécheresse buccale (en lien avec le syndrome de Sjögren) et souffrait d’arthralgies que ce médecin décrivait comme « invalidantes ». Sans se prononcer sur l’exigibilité de l’activité exercée, la Dresse C_ a fait état d’un rendement réduit non quantifié dans celle-ci.![endif]>![if>
5. Le 17 janvier 2013, l’employeur a complété le questionnaire que l’OAI lui avait adressé en indiquant que l’assurée avait été en arrêt de travail à 100% du 10 août jusqu’au 31 octobre 2011, date de la fin de son contrat. Il a précisé que celui-ci avait été résilié par l’assurée.![endif]>![if>
6. Dans un rapport du 2 mars 2013, le Dr B_ a mentionné que l’état de santé de l’assurée était stationnaire. Sans se prononcer sur la capacité de travail exigible dans une activité adaptée, il a toutefois indiqué que la capacité de travail de sa patiente était actuellement nulle dans son activité habituelle et qu’un examen médical complémentaire, destiné à évaluer les conséquences de l’atteinte à la santé sur la capacité de travail, lui paraissait nécessaire.![endif]>![if>
7. Dans un rapport du 11 mars 2013, le docteur D_, médecin interne FMH, a mentionné qu’il avait suivi l’assurée du 14 mars 2011 au 17 janvier 2012 et qu’il ne l’avait plus revue depuis. Elle présentait des lombalgies chroniques depuis 1993, sans effet sur la capacité de travail. En revanche, la chute sur le genou gauche avait justifié une incapacité de travail 11 août 2011 au 17 janvier 2012.![endif]>![if>
8. Dans un rapport du 2 juillet 2013, le docteur E_, médecin interne au service d’immunologie des HUG a considéré que l’état de santé de l’assuré était stationnaire. Il a toutefois fait état de douleurs articulaires « plus gênantes » à titre de limitations fonctionnelles.![endif]>![if>
9. Par communication du 24 octobre 2013, l’OAI a informé l’assurée qu’elle devait se soumettre prochainement à une expertise rhumatologique, confiée au docteur F_, spécialiste FMH en rhumatologie et en médecine interne.![endif]>![if>
10. Après avoir retracé l’anamnèse de l’assurée, recueilli ses plaintes et données subjectives et établi son status clinique à l’issue d’un examen effectué le 21 février 2014, l’expert a rendu son rapport le 4 mars 2014 en retenant les diagnostics suivants avec répercussion sur la capacité de travail :![endif]>![if>
- Syndrome de Sjögren![endif]>![if>
Syndrome sec oral et ophtalmique, synovite de l’IPD de D4, FAN à 1/5000, anticorps anti SSA et anti SSB positifs, biopsie des glandes salivaires positive avec degré 4 selon Chisholm, polyarthralgies inflammatoires
- Cervico-lombalgies chroniques aspécifiques![endif]>![if>
Discopathies C4-C5, C5-C6 et L5-S1
- Syndrome fémoro-patellaire bilatéral dans le cadre d’une chondropathie rotulienne de stade 4![endif]>![if>
En revanche, l’obésité de classe I était présentée comme diagnostic sans répercussion sur la capacité de travail.
Évoquant l’influence des troubles constatés sur la capacité de travail de l’assurée, l’expert a retenu des limitations dans sa capacité de porter ou soulever des charges de plus de 10 kg et dans toutes activités réalisées en position de porte-à-faux avec le buste. Il a également retenu la nécessité de pouvoir alterner les positions assises et debout, de ne pas marcher dans les escaliers et de ne pas réaliser de travaux avec les deux membres supérieurs au-dessus de l’horizontale ou nécessitant des mouvements de rotation de la nuque. Enfin, il a précisé que ces limitations découlaient de son atteinte cervico-lombaire, aux genoux et à son atteinte inflammatoire des mains.
Au regard de ces éléments, l’expert a estimé que l’activité habituelle de patrouilleuse scolaire pouvait être encore exercée à un taux maximum de 50% (d’un plein temps, diminution de rendement incluse) et ce depuis mai 2012, date du diagnostic du syndrome de Sjögren établi par le service d’immunologie des HUG (date de la biopsie des glandes salivaires), étant précisé que le degré d’incapacité de travail n’avait pas évolué depuis lors.
Même si des mesures de réadaption professionnelle étaient envisageables dès à présent, il convenait de tenir compte de l’absence de formation professionnelle préalable de l’intéressée et de sa très mauvaise maîtrise du français. Hormis – très éventuellement – une biothérapie par Mabthera, traitement encore administré en off-label, il n’y avait pas de mesures médicales permettant une amélioration de sa capacité de travail comme patrouilleuse scolaire. Une adaptation du poste de travail occupé jusqu’alors n’apparaissait pas non plus justifiée. Au regard des différentes limitations fonctionnelles et d’une baisse de rendement découlant de son rhumatisme inflammatoire avec un très important syndrome sec oral et ophtalmique, l’expert a estimé qu’une activité adaptée à ces limitations était envisageable à un taux maximum de 50% (diminution de rendement incluse).
Enfin, l’expert a relevé que l’assurée semblait aussi limitée depuis mai 2012 dans ses tâches ménagères de sorte qu’une enquête ménagère s’imposait, celle-ci ayant pour but de déterminer le degré d’empêchement dans les tâches de la vie quotidienne. En l’état, l’expert a considéré qu’au vu des constatations cliniques et des limitations fonctionnelles établies lors de l’expertise, les tâches ménagères ne pouvaient vraisemblablement pas être réalisées à plus de 50%.
11. Par avis du 1
er
avril 2014, la Dresse G_, médecin au service régional AI (ci-après: SMR), a estimé que le rapport d’expertise du Dr F_ était clair et convaincant et qu’il convenait, partant, de retenir que l’assurée présentait une capacité de travail exigible de 50% dans son activité habituelle tout comme dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, ce depuis mai 2012, début de « la longue maladie ».![endif]>![if>
12. Le 6 mai 2014, l'OAI a procédé à une enquête économique sur le ménage dont les calculs s'établissaient comme suit :![endif]>![if>
Champ d'activités
Exigibilité
Pondération champ d'activité en %
Empêchement
en %
Empêche-ment pondéré
5.1 Conduite du ménage 2-5 %
Planification/organisation/répartition du travail/contrôle
Exigibilité (époux +fils)
0 %
3 %
0 %
0 %
0 %
0 %
5.2 Alimentation 10-50 %
Préparation/cuisson/service/nettoyage cuisine/provisions
Exigibilité (époux + fils)
30 %
49 %
40 %
10 %
19.6 %
4.9 %
5.3 Entretien du logement 5-20 %
épousseter/aspirateur/sols/vitres/lits
Exigibilité (époux + fils)
30 %
20 %
80 %
50 %
16 %
10 %
5.4 Emplettes et courses diverses
5-10%
poste/assurances/services officiels
Exigibilité (époux + fils)
30 %
8 %
30 %
0 %
2.4 %
0 %
5.5 Lessive/entretien des vêtements 5-20%
laver/suspendre/ramasser/repasser etc.
Exigibilité (époux + fils)
30 %
20 %
30 %
0 %
6 %
0 %
5.6 Soins aux enfants et aux autres membres de la famille 0-30%
Exigibilité (époux + fils)
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
5.7 Divers 0-50%
Soins infirmiers/entretien plantes et jardin/animaux domestiques/confection vêtements/activités d'utilité publique/formation complémentaire/...
Exigibilité (époux + fils)
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Total du champ d'activité
100 %
Total de l'exigibilité retenue (époux + fils)
29.1 %
Total-empêchement pondéré sans exigibilité
44.0 %
Total – empêchement pondéré avec exigibilité
14.9 %
Pour la conduite du ménage (5.1) : avant l'atteinte, l’assurée s’occupait seule de l’organisation et de la planification de son ménage ; il en va de même après l'atteinte. C’est dans l’exécution et la réalisation de ces activités qu’elle rencontre des difficultés.
Pour l'alimentation (5.2) : avant l'atteinte, l’assurée préparait des repas midi et soir pour sa famille. Le week-end, son mari prenait en charge cette activité. La famille se répartissait les tâches telles que mettre et débarrasser la table et faire la vaisselle. Le reste de l’entretien de la cuisine était à sa charge. Depuis l'atteinte, l’assurée utilise plus de produits précuisinés pour la préparation des repas de midi et du soir en semaine. Son époux prépare toujours les repas le week-end et parfois un repas d’avance le dimanche, pour que l’assurée n’aie pas besoin de cuisiner le lundi. Les travaux de nettoyage de la cuisine sont à présent effectués par son époux avec parfois l’aide du fils qui vit encore à la maison. L’assurée a déclaré qu’elle pouvait réaliser les petites tâches de nettoyage légères à la cuisine. L’enquêtrice estime pour sa part qu’elle devrait pouvoir vider le lave-vaisselle et ranger la vaisselle, mettre et débarrasser la table et nettoyer les surfaces (évier, table).
S’agissant de l’alimentation (5.3) : avant l’atteinte, l’assurée s’occupait de l’entretien du logement dans son ensemble, avec l’aide ponctuelle de son mari pour les travaux ménagers, ceci depuis de nombreuses années. Depuis l’atteinte, l’assurée ne parvient plus à passer l’aspirateur, nettoyer les sols et la baignoire. Selon ses dires, son époux et sa fille, effectuent ensemble le ménage à fond tous les dimanches (sols, vitres, sanitaires). L’enquêtrice estime que les empêchements de l’assurée à exécuter les tâches ménagères sont importants et en adéquation avec les limitations décrites par le SMR. Elle considère néanmoins que l’assurée devrait pouvoir effectuer des activités ménagères légères (passer le chiffon à poussière, nettoyer les surfaces à sa hauteur telles la table et le lavabo).
Pour les emplettes et courses diverses (5.4) : avant l’atteinte, l’assurée effectuait les grandes emplettes avec son mari et effectuait elle-même de petites courses en semaine. Depuis l’atteinte, la situation n’a pas changé. L’enquêtrice précise cependant que l’assurée ne peut pas porter ou soulever les articles et qu’elle utilise un caddie lorsqu’elle effectue elle-même de petites courses en semaine. S’agissant des démarches officielles, administratives et de la gestion des factures, il n’y a pas de changement non plus à signaler dans la mesure où le mari s’en est toujours occupé.
S’agissant de la lessive et de l’entretien des vêtements (5.5), l’assurée se chargeait seule de l’entretien du linge de toute la famille (lessive, repassage des chemises, rangement du linge). Depuis l’atteinte, elle peut trier le linge et le mettre en machine, mais elle ne parvient pas à le ressortir une fois mouillé. Elle ne peut pas non plus porter la corbeille ou étendre le linge. C’est son mari qui s’en charge à son retour du travail. Il l’aide également à dépendre le linge. Elle se charge ensuite de le plier et de le ranger. Elle ne repasse plus les chemises.
Les rubriques soins aux enfants ou aux autres membres de la famille (5.6) et divers (5.7) se voient toutes deux pondérées à 0 %, l’enfant partageant le foyer étant adulte et autonome et l’assurée n’ayant ni animaux ni plantes. Elle n’exerce pas non plus d’activité d’utilité publique.
En conclusion, l’enquêtrice a considéré que sans l’atteinte, l’assurée aurait conservé son activité de patrouilleuse scolaire à raison de 11 heures par semaine (27.5%) et consacré le reste du temps à ses activités ménagères (72.5%). S’agissant de la situation existant depuis l’atteinte, l’enquête révèle qu’en additionnant les empêchements pondérés par champ d’activité, l’empêchement total sans exigibilité s’élève à 44%. En déduisant une exigibilité évaluée à 29.1 % à la charge du mari et du fils faisant ménage commun avec l’assurée, il en résulte un empêchement pondéré avec exigibilité de 14.9%.
13. Par projet de décision du 23 mai 2014, confirmé par décision du 1
er
juillet 2014, l’OAI a considéré que depuis mai 2012, la capacité de travail et de gain de l’assurée était notablement restreinte et qu’à l’échéance du délai d’attente d’un an, soit en mai 2013, il existait une incapacité de travail et de gain de 50% (sur un taux d’activité de 100%) dans tout domaine professionnel et un empêchement de 14.9 % dans la tenue du ménage, de sorte que le degré d’invalidité total s’élevait à 11% :![endif]>![if>
Activités
Part
Perte économique/
Empêchement
Degré d’invalidité
Profession
28 %
0 %
0%
Travaux habituels
73 %
15 %
11 %
Degré d’invalidité total
11 %
Au regard de ces éléments, l’OAI a considéré que l’assurée ne pouvait prétendre ni à une rente d’invalidité, ni à des mesures de réadaptation professionnelle.
14. Par acte daté du 8 juillet 2014, posté le lendemain, le Dr B_, a saisi la chambre de céans d’un recours contre la décision de l’OAI du 1
er
juillet 2014, concluant en substance à son annulation. Il a fait valoir que dans le contexte d’une maladie de type collagénose sévère, l’assurée ne pouvait absolument plus travailler dans aucune activité et qu’elle pouvait donc prétendre à une rente d’invalidité entière. Ses douleurs l’empêchaient d’assurer une présence de quatre heures dans un quelconque travail « dont elle devrait s’absenter plus que régulièrement et très sûrement de manière définitive ». Au pli du Dr B_ était joint une lettre manuscrite signée par l’assurée, datée du même jour, dont le corps de texte se résumait à la phrase suivante : « je fais recours contre cette décision avec mon médecin traitant ».![endif]>![if>
15. Par acte du 11 août 2014, l’OAI a conclu au rejet du recours, considérant que les éléments mis en exergue par le Dr B_ n’avaient pas été ignorés par le
Dr F_, ce dernier ayant également tenu compte de la maladie de type collagénose dans son rapport d’expertise du 4 mars 2014.![endif]>![if>
16. La chambre de céans a communiqué à la recourante copie de la détermination de l'intimé, en lui octroyant un délai pour venir consulter les pièces du dossier et faire part à la juridiction de céans de ses observations éventuelles en y joignant toutes pièces utiles. La recourante ne s'est pas manifestée.![endif]>![if>
17. Par communication du 16 septembre 2014, la chambre de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger.![endif]>![if>

## Considerations

EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ -
E 2 05
) en vigueur dès le 1
er
janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA -
RS 830.1
) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI -
RS 831.20
).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. A teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément.
Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF
130 V 343
consid. 3).
3. Les modifications de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 21 mars 2003 (4
ème
révision), du 6 octobre 2006 (5
ème
révision) et du 18 mars 2011 (révision 6a), entrées en vigueur le 1
er
janvier 2004, respectivement, le 1
er
janvier 2008 et le 1
er
janvier 2012, entraînent la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité.![endif]>![if>
Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF
129 V 1
consid. 1; ATF
127 V 467
consid. 1 et les références). En ce qui concerne en revanche la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF
117 V 93
consid. 6b; ATF
112 V 360
consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b).
En l'espèce, au vu des faits pertinents, du point de vue matériel, le droit éventuel aux prestations doit être examiné au regard de l'ancien droit pour la période jusqu'au 31 décembre 2011 et, après le 1
er
janvier 2012, en fonction des modifications de la LAI, dans la mesure de leur pertinence (ATF
130 V 445
et les références; voir également ATF
130 V 329
). Cela étant, ces novelles n'ont pas amené de modifications substantielles en matière d'évaluation de l'invalidité (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 249/05 du 11 juillet 2006 consid. 2.1 et Message concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 22 juin 2005, FF 2005 p. 4322).
4. Dans le cadre d’un litige portant sur l’existence ou non d’une atteinte à la santé à caractère invalidant, il convient d’admettre que le médecin traitant de la recourante est un mandataire professionnellement qualifié au sens de l’art. 9 al. 1 LPA. Bien que le courrier de cette dernière, daté du 8 juillet 2014, s’écarte nettement du libellé usuel d’une procuration établie en vue d’une représentation judiciaire, ce serait faire preuve de formalisme excessif que d’exiger que l’acte de recours soit également signé par la recourante (cf.
ATAS/758/2011
). ![endif]>![if>
Pour le surplus, interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56ss LPGA).
5. Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d’invalidité et à des mesures d’ordre professionnel.![endif]>![if>
6. Aux termes de l’art. 8 al. 1er LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 6 LPGA, est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. En vertu de l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28 al. 2 LAI).![endif]>![if>
7. En vertu de l’art. 28 al. 1
er
LAI, l’assuré a droit à une rente d’invalidité aux conditions suivantes : sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a); il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b); au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). L’art. 28 al. 2 LAI dispose que l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70 % au moins, à trois quarts de rente s’il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50 % au moins ou à un quart de rente s’il est invalide à 40 % au moins.![endif]>![if>
8. Conformément à l'art. 8 al. 1
er
LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels, et que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies. ![endif]>![if>
Aux termes de l'art. 17 LAI, l'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession lorsque son invalidité rend cette mesure nécessaire, et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable. L'art. 6 al. 1
er
du règlement sur l'assurance-invalidité (RAI ;
RS 831.201
) définit les mesures de reclassement comme les mesures de formation destinées à des assurés qui en ont besoin, en raison de leur invalidité, après achèvement d’une formation professionnelle initiale ou après le début de l’exercice d’une activité lucrative sans formation préalable, pour maintenir ou pour améliorer leur capacité de gain. La jurisprudence a apporté une précision à cette définition en indiquant que le concept de reclassement recouvre l'ensemble des mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et suffisantes pour procurer à l'assuré une possibilité de gain à peu près équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité (ATF
124 V 108
consid. 2a). Dès lors, en règle générale, l'assuré ne peut pas prétendre à la meilleure formation possible dans son cas, la loi ne visant en effet qu'à assurer les mesures de réadaptation qui sont nécessaires et suffisantes compte tenu du cas d'espèce (ATF
121 V 258
consid. 2c).
De plus, il faut que l'invalidité soit d'une certaine gravité pour que le droit à des mesures de réadaptation soit ouvert. La jurisprudence a ainsi fixé le seuil d'invalidité à partir duquel des mesures de réadaptation doivent être octroyées à
20 % (ATF
130 V 488
consid. 4.2; ATF
124 V 108
consid. 3a).
9 a) Tant lors de l'examen initial du droit à la rente qu'à l'occasion d'une révision de celle-ci (art. 17 LPGA), il faut examiner sous l'angle des art. 4 et 5 LAI quelle méthode d'évaluation de l'invalidité il convient d'appliquer (art. 28a LAI, en corrélation avec les art. 27 ss RAI). Le choix de l'une des trois méthodes entrant en considération (méthode générale de comparaison des revenus, méthode mixte, méthode spécifique) dépendra du statut du bénéficiaire potentiel de la rente : assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel, assuré non actif. On décidera que l'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces trois catégories en fonction de ce qu'il aurait fait dans les mêmes circonstances si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. Pour les assurés travaillant dans le ménage, il convient d'examiner si l'assuré, étant valide, aurait consacré l'essentiel de son activité à son ménage ou à une occupation lucrative, cela à la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle. Ainsi, pour déterminer voire circonscrire le champ d'activité probable de l'assuré, s’il était demeuré valide, on tiendra compte d'éléments tels que la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels, étant précisé qu’aucun de ces critères ne doit toutefois recevoir la priorité d’entrée de jeu (ATF
117 V 194
consid. 3b; Pratique VSI 1997 p. 301 ss consid. 2b). Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité de la reprise d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de vraisemblance prépondérante (ATF
130 V 393
consid. 3.3 et ATF
125 V 146
consid. 2c ainsi que les références).
b) Lorsqu'il convient d'évaluer l'invalidité d'un assuré d'après la méthode mixte, l'invalidité des assurés qui n'exercent que partiellement une activité lucrative est, pour cette part, évaluée selon la méthode ordinaire de comparaison des revenus. S'ils se consacrent en outre à leurs travaux habituels, l'invalidité est fixée selon la méthode spécifique pour cette activité. Dans ce cas, il faut déterminer la part respective de l'activité lucrative et celle de l'accomplissement des autres travaux habituels et calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont l'assuré est affecté dans les deux activités en question (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 27bis RAI, ainsi que les art. 16 LPGA et 28a al. 2 LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA).
Ainsi, il convient d’évaluer d'une part l'invalidité dans les travaux habituels par comparaison des activités (art. 27 RAI) et d'autre part l'invalidité dans une activité lucrative par comparaison des revenus (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA); on pourra alors apprécier l'invalidité globale d'après le temps consacré à ces deux champs d'activité. La part de l'activité professionnelle dans l'ensemble des travaux de l'assuré est fixée en comparant l'horaire de travail usuel dans la profession en question et l'horaire accompli par l'assuré valide; on calcule donc le rapport en pour-cent entre ces deux valeurs (ATF
104 V 136
consid. 2a; RCC 1992 p. 136 consid. 1b). La part des travaux habituels constitue le reste du pourcentage (ATF
130 V 393
consid. 3.3 et ATF
104 V 136
consid. 2a).
c) Concrètement, lorsque l'assuré ne peut plus exercer (ou plus dans une mesure suffisante) l'activité qu'il effectuait à temps partiel avant la survenance de l'atteinte à la santé, le revenu qu'il aurait pu obtenir effectivement dans cette activité (revenu sans invalidité) est comparé au revenu qu'il pourrait raisonnablement obtenir en dépit de son atteinte à la santé (revenu d’invalide). Autrement dit, le dernier salaire que l'assuré aurait pu obtenir compte tenu de l'évolution vraisemblable de la situation jusqu'au prononcé de la décision litigieuse – et non celui qu'il aurait pu réaliser s'il avait pleinement utilisé ses possibilités de gain (ATF
125 V 146
consid. 5c/bb) – est comparé au gain hypothétique qu'il pourrait obtenir sur un marché équilibré du travail en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle dans un emploi adapté à son handicap (ATF
125 V 146
consid. 5a). Sur ce dernier point, il y a lieu, en principe, en l’absence d’un revenu effectivement réalisé, de se référer aux données salariales telles qu’elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires publiées par l’Office fédéral de la statistique (ATF
126 V 75
consid. 3b). Toutefois, il n’est pas nécessaire de procéder par ce biais lorsque l’assuré est en mesure, malgré son handicap, d’exercer – fût-ce avec une diminution de rendement – l’activité pratiquée antérieurement (arrêt du Tribunal fédéral
9C_599/2011
du 13 janvier 2012, consid. 4.1). Lorsque la personne assurée continue à bénéficier d'une capacité résiduelle de travail dans l'activité lucrative qu'elle exerçait à temps partiel avant la survenance de l'atteinte à la santé, elle ne subit pas d'incapacité de gain tant que sa capacité résiduelle de travail est plus étendue ou égale au taux d'activité qu'elle exercerait sans atteinte à la santé (arrêt du Tribunal fédéral
9C_713/2007
du 8 août 2008 consid. 3.2).
10. a) Chez les assurés travaillant dans le ménage, le degré d'invalidité se détermine, en règle générale, au moyen d'une enquête économique sur place, alors que l'incapacité de travail correspond à la diminution - attestée médicalement - du rendement fonctionnel dans l'accomplissement des travaux habituels (ATF
130 V 97
).
Pour évaluer l'invalidité des assurés travaillant dans le ménage, l'administration procède à une enquête sur les activités ménagères et fixe l'empêchement dans chacune des activités habituelles conformément aux chiffres 3095 de la circulaire concernant l'invalidité et l'impotence de l'assurance-invalidité. Aux conditions posées par la jurisprudence (ATF
128 V 93
) une telle enquête a valeur probante.
S'agissant de la prise en compte de l'empêchement dans le ménage dû à l'invalidité, singulièrement de l'aide des membres de la famille (obligation de diminuer le dommage), il est de jurisprudence constante que si l'assuré n'accomplit plus que difficilement ou avec un investissement temporel beaucoup plus important certains travaux ménagers en raison de son handicap, il doit en premier lieu organiser son travail et demander l'aide de ses proches dans une mesure convenable (ATF
133 V 504
consid. 4.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral
9C_784/2013
du 5 mars 2014 consid. 3.2).
b) Selon la jurisprudence, une enquête ménagère effectuée au domicile de la personne assurée constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans l’accomplissement des travaux habituels. En ce qui concerne la valeur probante d’un tel rapport d’enquête, il est essentiel qu’il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il y a par ailleurs lieu de tenir compte des indications de l'assuré et de consigner dans le rapport les éventuelles opinions divergentes des participants. Enfin, le texte du rapport doit apparaître plausible, être motivé et rédigé de manière suffisamment détaillée par rapport aux différentes limitations, de même qu'il doit correspondre aux indications relevées sur place. Si toutes ces conditions sont réunies, le rapport d’enquête a pleine valeur probante. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision dans le sens précité, le juge n’intervient pas dans l’appréciation de l’auteur du rapport sauf lorsqu’il existe des erreurs d’estimation que l’on peut clairement constater ou des indices laissant apparaître une inexactitude dans les résultats de l’enquête (ATF
129 V 67
consid. 2.3.2 non publié au Recueil officiel mais dans VSI 2003 p. 221; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 733/06 du 16 juillet 2007).
c) Pour satisfaire à l'obligation de réduire le dommage (voir ATF
129 V 463
consid. 4.2 et
123 V 233
consid. 3c ainsi que les références), une personne qui s'occupe du ménage doit faire ce que l'on peut raisonnablement attendre d'elle afin d'améliorer sa capacité de travail et réduire les effets de l'atteinte à la santé; elle doit en particulier se procurer, dans les limites de ses moyens, l'équipement ou les appareils ménagers appropriés. Si l'atteinte à la santé a pour résultat que certains travaux ne peuvent être accomplis qu'avec peine et nécessitent beaucoup plus de temps, on doit néanmoins attendre de la personne assurée qu'elle répartisse mieux son travail (soit en aménageant des pauses, soit en repoussant les travaux peu urgents) et qu'elle recoure, dans une mesure habituelle, à l'aide des membres de sa famille. La surcharge de travail n'est pas déterminante pour le calcul de l'invalidité lorsque la personne assurée ne peut, dans le cadre d'un horaire normal, accomplir tous les travaux du ménage et par conséquent qu'elle a besoin, dans une mesure importante, de l'aide d'une personne extérieure qu'elle doit rémunérer à ce titre (RCC 1984 p. 143 consid. 5). Dans le cadre de l'évaluation de l'invalidité dans les travaux habituels, l'aide des membres de la famille (en particulier celle des enfants) va au-delà de ce que l'on peut attendre de ceux-ci, si la personne assurée n'était pas atteinte dans sa santé (arrêts du Tribunal fédéral des assurances I 308/04 et I 309/04 du 14 janvier 2005 ainsi que I 681/02 du 11 août 2003). Il y a lieu en effet de se demander quelle attitude adopterait une famille raisonnable, dans la même situation et les mêmes circonstances, si elle devait s'attendre à ne recevoir aucune prestation d'assurance. Le cas échéant, il peut en résulter une image déformée de l'état de santé réel de la personne assurée (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 257/04 du 17 mars 2005 consid. 5.4.4).
11. a) Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF
125 V 351
consid. 3).
b) Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF
125 V 351
consid. 3b/bb).
c) En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF
125 V 351
consid. 3b/cc).
d) On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF
125 V 351
consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF
124 I 170
consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral
9C_369/2008
du 5 mars 2009 consid. 2.2).
12. En l’espèce, l’intimé s’est fondé sur le rapport d’expertise rhumatologique du Dr F_ du 4 mars 2014 pour évaluer l’invalidité de la recourante dans la part relative à l’activité lucrative.
Force est de constater que ce rapport se fonde sur une anamnèse détaillée, un examen clinique approfondi de la recourante et qu’il tient compte de ses plaintes. Le rapport a en outre été établi en pleine connaissance du dossier ; ses conclusions sont dûment motivées et ne laissent apparaître aucun contradiction.
Selon l’expert, les troubles constatés n’empêchent ni la poursuite de l’activité habituelle de patrouilleuse scolaire à 50% (d’un plein temps, diminution de rendement incluse), laquelle est adaptée à ses limitations, ni l’exercice, au même taux (diminution de rendement incluse), d’une autre activité adaptée à ses limitations, c’est-à-dire, qui permette d’alterner les positions assise et debout, n’implique pas de devoir porter ou soulever des charges de plus de 10 kg, de travailler en position de porte-à-faux avec le buste, de marcher dans les escaliers et de réaliser des travaux avec les deux membres supérieurs au-dessus de l’horizontale ou nécessitant des mouvements de rotation de la nuque.
Sans citer nommément le rapport d’expertise, le Dr B_ soutient que dans le contexte d’une maladie de type collagénose sévère, la recourante ne serait absolument plus en mesure d’exercer une quelconque activité et qu’elle devrait par conséquent bénéficier d’une rente d’invalidité entière. On relève cependant que la position du Dr B_ a fluctué au fil du temps, sans qu’il s’en explique : alors qu’il indiquait dans son rapport du 1
er
novembre 2012 qu’il n’avait pas délivré d’arrêt de travail (« Je ne fais pas d’arrêt de travail »), il a apparemment modifié son point de vue dans son rapport du 2 mars 2013 en faisant état d’une incapacité de travail complète, uniquement dans l’activité de patrouilleuse scolaire, malgré des diagnostics identiques (polyarthralgies et syndrome de Sjögren) et un état de santé qualifié de stationnaire depuis le rapport du 1
er
novembre 2012. Par ailleurs, il ne ressort pas non plus des explications fournies par le Dr B_ dans l’acte de recours que l’état de santé de la recourante se serait modifié entre la date de l’expertise et celle de la décision querellée. Ainsi, non contents de présenter des contradictions, les rapports successifs du Dr B_ ne font pas état d’éléments objectivement vérifiables qui auraient été ignorés par l’expert et qui seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de ce dernier. Il apparaît au contraire que le Dr B_ se borne à apprécier de manière différente l’impact des troubles diagnostiqués par l’expert sur la capacité de travail exigible de l’intéressée. Ainsi, conformément à la jurisprudence précitée, il n’y a pas lieu de procéder à de plus amples investigations sur la base d’une telle divergence d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral
9C_369/2008
du 5 mars 2009 consid. 2.2), non motivée de surcroît. Force est donc de constater que les rapports successifs du Dr B_ ne remettent pas en cause la valeur probante du rapport d’expertise du Dr F_. Il en va de même des autres rapports médicaux versés à la procédure, compte tenu de leur caractère incomplet. En conséquence, il convient de retenir sur la base de l’expertise du Dr F_ que la recourante est toujours en mesure d’exercer son activité de patrouilleuse scolaire, au moins au même taux que précédemment, et qu’il n’existe partant aucune invalidité dans la sphère professionnelle.
13. En l'espèce, l'OAI a retenu un statut mixte pour la recourante, l’enquêtrice qui a procédé à l'enquête ménagère ayant considéré que sans l’atteinte à la santé, l’assurée aurait conservé son activité de patrouilleuse scolaire à raison de 11 heures par semaine (27.5%) et consacré le reste du temps à ses activités ménagères (72.5%). Cette pondération des activités entre activité professionnelle et tâches ménagères n'est remise en cause par la recourante, ni dans son principe, ni dans sa quotité, de sorte que l'on retiendra le statut mixte de la recourante pour l'évaluation de l'invalidité.
14. Quand bien même la recourante ne conteste pas l’enquête ménagère, il y a lieu d’examiner celle-ci, étant donné que l’intéressée conclut à l’octroi d’une rente d’invalidité entière, ce qui implique une appréciation différente de ses empêchements dans le ménage.
En l’espèce, l’enquête a été effectuée au domicile de la recourante. L’enquêtrice a visité l’appartement, tenu compte des indications de l’intéressée sur les tâches qu’elle accomplissait elle-même par le passé et qu’elle accomplit encore avec l’aide de son mari et de son fils depuis son atteinte à la santé. La chambre de céans relève à cet égard que la fixation d'une exigibilité globale de 29.1 % à la charge du mari et du fils dans la sphère ménagère (cf. rubrique "commentaires") paraît tout à fait admissible et se situe dans la norme des taux retenus pour des ménages comparables comprenant un conjoint et/ou un ou plusieurs enfants déjà grands (cf. ATAS 36/2015 du 20 janvier 2015 ; ATAS 255/2013 du 13 mars 2013; ATAS 131/2013 du 5 février 2013; ATAS 1273/2012 du 23 octobre 2012). Pour le surplus, le texte du rapport apparaît plausible, motivé et rédigé de manière suffisamment détaillée par rapport aux différentes limitations et indications relevées sur place. Ainsi, en l’absence d’indices laissant apparaître une inexactitude dans les résultats de l’enquête, ce rapport doit se voir reconnaître pleine valeur probante. En conséquence, la chambre de céans s’en tiendra à l’évaluation de l’enquêtrice, selon laquelle le degré d’invalidité dans la sphère ménagère est de 11 %.
15. Au taux d’invalidité de 0% pour la part relevant de l’activité lucrative (cf. consid. 12 supra), s’ajoute ainsi le taux d’invalidité pour la sphère ménagère ([15 x 73] ÷ 100) portant à 10,95 % (= 11 % après arrondissement) le taux d’invalidité global, ce qui demeure insuffisant pour ouvrir le droit à une rente.
16. Un taux d’invalidité de 11% étant trop faible pour ouvrir droit à une rente, il reste à examiner si la recourante peut prétendre à une mesure d’ordre professionnel. En l’espèce, un tel droit doit être nié puisqu’il est établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que son handicap ne l’empêche pas, d’un point de vue médical, de poursuivre l’emploi qu’elle exerçait jusque-là, ce au même taux (27 %) voire à un taux supérieur (50 % ; art. 8 al. 1
er
let. a LAI).
17. Compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté. La procédure n’étant plus gratuite depuis le 1
er
juillet 2006 (art. 69 al. 1bis LAI), il y a lieu de condamner la recourante au paiement d’un émolument de CHF 200.-.