# Swiss Legal Decision

**Decision ID:** 34404042-a041-56b1-aac2-1e80e356a964
**Court:** TI_TRAC
**Chamber:** TI_TRAC_002
**Year:** 1998
**Language:** it
**Jurisdiction:** TI / Ticino
**Law Area:** $law_area
**Law Sub-area:** 

## Facts

in fatto:
A.
A far tempo dal 1° marzo 1993 il convenuto ha locato dall’istante per la durata di 10 anni, ovvero fino al 28 febbraio 2003, i locali di cui al ristorante-pizzeria con alloggio “_a” sul fondo n. _di _ contro un canone annuo di fr. 54’000.--.
A partire dal 1° maggio 1995 -è controverso se in virtù di un contratto di sublocazione o per cessione della locazione- l’ente locato è passato in mano alla signorina _
Il 22 agosto 1995 la locatrice ha pronunciato la disdetta per il termine del 30 settembre 1995 in conseguenza della mora nel pagamento della pigione. I locali sono stati riconsegnati il 15 dicembre 1995.
B.
Ritenendo di vantare delle pretese conseguenti alla prematura fine degli effetti del contratto, _, dopo l’infruttuoso tentativo di conciliazione, chiede con l’istanza in rassegna la condanna del convenuto al pagamento di fr. 27’000.-- per il fatto che i locali sono rimasti sfitti fino al 31 marzo 1996, fr. 60’000.-- in risarcimento del danno costituito dal minor canone previsto da nuovo contratto per il periodo 1° aprile 1996 - 31 marzo 2001, posizione modificata in sede di conclusioni in una richiesta di fr. 22’500.-- corrispondente agli interessi bancari sul mutuo acceso per acquistare l’inventario, fr. 16’106.25 per danni all’ente locato, fr. 1’839.05 per spese accessorie rimaste impagate e fr. 742.-- relativi al costo dell’erezione di un inventario da parte dell’Ufficio esecuzioni, il tutto per fr. 105’687.30 oltre interessi.
C.
All’udienza di discussione del 15 novembre 1996 il convenuto si è opposto all’istanza sostenendo in primo luogo che il contratto sarebbe stato ceduto alla _ ex art. 262 CO, con il che egli non sarebbe in alcun modo responsabile delle pretese vantate dalla locatrice, e contestando per il resto la sussistenza delle posizioni di credito vantate e/o la sua responsabilità in proposito, ed invocando inoltre la compensazione con le migliorie da lui apportate.
D.
Nel giudizio impugnato il Pretore ha protetto la tesi dell’avvenuta sublocazione dell’ente locato ad _ a detrimento di quella del trasferimento del contratto, con la conseguenza di doversi ammettere la responsabilità del convenuto per le conseguenze della rescissione anticipata del contratto.
La pretesa per i danni all’ente locato sarebbe fondata limitatamente a fr. 688.60 per la moquette e fr. 142.85 per il tinteggio di un locale, mentre integralmente dovuti sarebbero i fr. 1’839.05 per le tasse comunali di utilizzo.
Giustificate sarebbero anche la pretesa di fr. 27’000.-- relativa all’intero canone di locazione nel periodo ottobre 1995-marzo 1996 e quella di fr. 22’500.-- per gli interessi sul credito ottenuto per l’acquisto dell’inventario, pretesa la cui formulazione non costituirebbe indebita mutazione dell’azione.
Dal che l’accoglimento dell’istanza per fr. 52’170.50 oltre interessi.
E.
Con l’appello in esame il convenuto chiede la riforma del giudizio di prime cure nel senso di respingere l’istanza.
Il Pretore avrebbe erroneamente concluso per l’esistenza di un contratto di sublocazione, circostanza che doveva essere provata dall’istante, la quale non vi sarebbe tuttavia riuscita ma si sarebbe invece limitata a fornire degli indizi in tal senso.
In ogni caso non sarebbe dovuta la posizione di fr. 27’000.-- per il canone da ottobre 1995 a marzo 1996, essendo stata la mancata immediata rilocazione ad un potenziale interessato causata dall’inazione della stessa istante, mentre il mancato sgombero del locale non sarebbe in alcun modo ascrivibile al convenuto, che non aveva l’effettivo possesso dei locali.
Sarebbe invece improponibile la pretesa di fr. 22’500.-- per gli interessi passivi avanzata solo con le conclusioni stante la violazione del principio del contraddittorio, ed infine il Pretore avrebbe addirittura omesso l’esame delle pretese compensatorie del convenuto per le migliorie all’ente locato.
F.
Con l’appello adesivo l’istante postula invece la riforma del giudizio impugnato nel senso di ammettere l’istanza per fr. 62’147.30 oltre interessi, censurando il giudizio pretorile laddove ha in massima parte respinto le sue pretese di risarcimento degli asseriti danni arrecati all’ente locato.
G.
Delle osservazioni delle parti agli appelli avversari -nelle quali si conclude per la loro reiezione con protesta di spese e ripetibili- si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.

## Considerations

Considerato
in diritto:
I. Sull’appello principale
1.
La prima censura dell’appellante verte sulla qualificazione giuridica del suo rapporto con _, che costituirebbe a mente sua cessione del contratto e non sublocazione.
Il convenuto adduce dapprima una violazione delle regole sull’onere probatorio, sostenendo che l’istante non avrebbe fornito la prova dell’asserita sublocazione.
A torto.
L’istante non aveva infatti alcuna necessità di provare l’esistenza di un rapporto di sublocazione, dipendendo tutte le pretese da lei avanzate esclusivamente dall’esistenza (e dalla successiva violazione ad opera del convenuto) del solo contratto di locazione, esistenza positivamente accertata e pacificamente ammessa anche dal convenuto.
Era invece proprio il convenuto a sopportare il pieno onere della prova per la sua tesi dell’avvenuta cessione del contratto.
A non averne dubbi, siffatta prova non è stata fornita.
Quand’anche si volesse dedurre dal doc. 1, privo di data, che il convenuto e la _ hanno ad un dato momento inteso procedere in tal senso, non figura agli atti che il conduttore abbia richiesto l’indispensabile consenso del locatore (art. 263 cpv. 1 CO), mentre risulta -in senso contrario alla tesi del convenuto- che il locatore in data 25 aprile 1995 ha autorizzato la sublocazione (doc. B).
Lo stesso appellante ammette del resto che l’istante ebbe esplicitamente ad “acconsentire alla sola sublocazione” (punto 1.2.3, pag. 4), così che risulta necessariamente irrilevante il fatto che il convenuto possa in buona fede avere pensato che la controparte l’abbia autorizzato a cedere il contratto, non potendo siffatto convincimento, quand’anche sincero, sopperire alla mancanza di consenso del locatore risultante dall’inequivocabile -e perciò non altrimenti interpretabile- dichiarazione doc. B. Deve pertanto essere confermata l’inesistenza di una cessione del contratto di locazione dal convenuto ad Andrea Geiser, così come rettamente ritenuto dal Pretore.
2.
Il convenuto contesta poi l’aggiudicazione all’istante della pretesa di fr. 27’000.-- relativa al risarcimento dell’intero canone di locazione per il periodo ottobre 1995 - marzo 1996.
Egli ammette il fatto che l’istante avrebbe reperito una persona seriamente interessata a locare l’esercizio pubblico e ammette altresì che la disponibilità di questa persona sarebbe venuta meno in conseguenza del fatto che non fu possibile consegnare i locali sgombri entro un certo termine, in quanto ancora occupati dagli oggetti costituenti l’inventario dell’esercizio pubblico (cfr. appello, pag. 6 e 7).
Nondimeno, l’appellante contesta la propria responsabilità per il preteso danno, che sarebbe piuttosto da addebitare alla stessa parte lesa, che avrebbe omesso di fare tutto il possibile per ottenere la riconsegna dei locali, ed in particolare non avrebbe provveduto a chiedere lo sfratto del convenuto o a interpellare la subconduttrice con una raccomandata. Inoltre l’istante non si sarebbe impegnata nella ricerca di un nuovo conduttore, contravvenendo all’obbligo di ridurre il danno, ritenuto che il ristorante avrebbe potuto essere locato già nell’autunno 1995 alla Isa _ o la gerenza avrebbe potuto essere ripresa direttamente dall’istante o dal di lei amministratore unico.
Si tratta, a non averne dubbi, di argomentazioni del tutto pretestuose.
Punto di partenza per la disamina del problema è la chiara inadempienza del convenuto quo alla tempestiva e corretta restituzione dell’ente locato vuoto e in buono stato, laddove a nulla giova l’invocazione del fatto che l’effettiva disponibilità dei locali era della _ e non del convenuto, dovendosi agli occhi del locatore ascrivere al conduttore anche il comportamento del subconduttore. E’ perciò in tal senso pacifico che l’asserito danno, di per sé incontestato, si è prodotto quale diretta conseguenza dell’agire del convenuto.
Stante questa doverosa premessa, le censure relative alle omissioni o all’inerzia della parte istante vanno intese nel senso di circostanze che dovrebbero interrompere il nesso causale esistente tra la violazione del convenuto e il danno, ma è addirittura evidente -posto che il comportamento del danneggiante non deve essere necessariamente l’unica causa del danno- che i rimproveri che il convenuto muove all’istante sono del tutto risibili, posto che era in primo luogo lui, e non l’istante, a dovere intervenire presso la subconduttrice per la puntuale riconsegna dell’ente locato.
Non vi è perciò per questi motivi né interruzione del nesso causale, e neppure concolpa dell’istante.
Altrettanto inconsistenti sono le tesi secondo cui l’istante o il di lei amministratore avrebbero dovuto riprendere in proprio l’esercizio pubblico per ridurre il danno causato dal convenuto, e anche la generica accusa di negligenza nella ricerca di un nuovo inquilino può tranquillamente essere reietta, dal momento che questi è stato reperito in termini affatto ragionevoli -3 mesi e mezzo dalla riconsegna effettiva dei locali, stante inoltre la necessità di effettuare riparazioni- e che lo stesso convenuto ha esplicitamente ammesso che è difficile locare un ristorante (punto 2.1.2, pag. 8).
Infondata, infine, anche la tesi secondo cui Isa _ sarebbe stata disposta ad rilevare il locale già nell’autunno del 1995. Si può innanzitutto dubitare del fatto che essa sia seriamente stata addotta negli allegati introduttivi: quanto esposto in risposta (pag. 7) “ci si chiede come mai il signor _ non avrebbe potuto far rilevare la pizzeria dalla Isa _ già prima del mese di aprile ?” non equivale ad affermare la disponibilità di questo soggetto, ma comunque è a prima vista irreale pensare che dei locali danneggiati resi il 18 dicembre possano essere resi operativi il giorno successivo o comunque poco tempo dopo. A mente di questa Camera il periodo in cui i locali sono stati sfitti corrisponde al minimo indispensabile per il loro ripristino e per il reperimento di un nuovo conduttore, e coincide inoltre con quello della stagione invernale, in cui ben difficilmente un inquilino avrebbe accettato di iniziare la propria attività in una località turistica come quella di situazione.
Il giudizio pretorile deve pertanto essere confermato anche su questo punto.
3.
L’appello è invece provvisto di buon diritto laddove censura la decisione pretorile di non considerare un’illecita mutazione dell’azione la trasformazione fatta dall’istante con le conclusioni della richiesta di causa di fr. 60’000.-- per il minor canone di locazione durante i 5 anni di durata del contratto con il nuovo conduttore con una richiesta di fr. 22’500.-- per interessi passivi sul mutuo acceso per l’acquisto dell’inventario.
E’ infatti a prima vista evidente che le due differenti domande non sono in relazione tra loro ai sensi dell’art. 75 CPC -nemmeno il giudizio impugnato lo pretende- non trattandosi in particolare di una semplice restrizione o estensione di una domanda esistente (art. 75 lit. c CPC) ma di una domanda nuova.
In quanto nuova, o comunque estranea al contesto dell’art. 75 CPC, essa costituisce perciò necessariamente mutazione dell’azione ai sensi dell’art. 74 CPC.
Si può concordare con il Pretore sul fatto che siffatta mutazione dell’azione sarebbe di principio stata possibile per il motivo che la nuova domanda poggia sul medesimo complesso di fatti della precedente (art. 74 lit. a CPC), ma l’ammissibilità della mutazione è anche in tal caso subordinata al rispetto della procedura indicata dall’art. 76 CPC, procedura che è invece manifestamente stata disattesa nella fattispecie, con evidente violazione del diritto ad essere sentito del convenuto, alla quale si può porre rimedio in questa sede con l’estromissione della domanda mutata da quelle oggetto di giudizio.
4.
Va infine dato atto al convenuto anche del fatto che il Pretore ha effettivamente omesso di pronunciarsi sulla sua eccezione di compensazione conseguente alle migliorie che egli pretende di avere apportato all’ente locato, lacuna che può essere sanata con il presente giudizio.
L’eccezione è peraltro manifestamente infondata.
Quo al forno a legna per le pizze, il contratto di locazione è infatti esplicito nell’escludere ogni diritto del conduttore (doc. A, punto 12, pag. 3) mentre per le asserite migliorie della cucina, alle quali è verosimilmente comunque applicabile la medesima clausola contrattuale, va rilevato che l’istante in replica ha affermato che la cucina sarebbe stata asportata (ad. 4, ultima riga), affermazione che in duplica non è stata contestata (cfr. ad 4, pag. 7) e che deve di conseguenza valere per acquisita, contrariamente all’opinione dell’appellante che a torto (pag. 13) ritiene che essa non sarebbe stata provata.
5.
L’appello risulta in definitiva fondato quo ai fr. 22’500.-- della domanda irritualmente mutata, mentre è per il resto manifestamente infondato.
Di conseguenza anche la domanda di assistenza giudiziaria può essere accolta unicamente entro questi limiti, avendo per il resto il convenuto introdotto un’impugnazione priva di possibilità di esito favorevole (art. 157 CPC).
II. Sull’appello adesivo
6.
L’appello adesivo è incentrato sul riconoscimento di parte del risarcimento dei danni all’ente locato negato dal Pretore nel giudizio impugnato.
6.1
La pretesa relativa alle riparazioni eseguita dalla ditta _ (doc. N) è stata respinta dal Pretore per il motivo della mancata dimostrazione del fatto che il danno è stato provocato dal convenuto, giudizio che non può essere condiviso quo alle piastrelle mancanti, danno risultante dal verbale di constatazione doc. L e sicuramente non attribuibile a normale usura, come addotto dal convenuto nella risposta (pag. 5; cfr. perizia, foto 3).
La pretesa è perciò da ammettere per fr. 240.-- (doc. N, posizione 1), mentre le altre prestazioni fatturate sono effettivamente prive di un riscontro certo negli atti che permetta di attribuire la spesa al convenuto.
6.2
La pretesa per la sostituzione delle moquettes è stata parzialmente ammessa dal Pretore, che ha ritenuto un uso anticontrattuale delle stesse.
L’istante contesta la decisione del Pretore di non avere ritenuto nuovi i rivestimenti in questione al momento dell’inizio della locazione e chiede l’intero importo di cui alla fattura pagata, e non solo quello minore di cui al preventivo presentato all’Ufficio di conciliazione.
A torto.
Il giudizio pretorile sullo stato della moquette all’inizio della locazione merita piena conferma, risultando da quanto addotto dalla stessa appellante adesiva unicamente che essa era “in ordine” e “pulita”, ma non anche che essa era nuova, circostanza smentita dall’ammissione del fatto che il convenuto locò il ristorante circa due anni dopo la posa dei rivestimenti.
Pure infondata è la richiesta di un importo maggiore rispetto a quello esposto avanti all’Ufficio di conciliazione, già solo per il motivo -valido peraltro anche per la mutata pretesa di cui al consid. 3- che per il maggiore importo richiesto in sede giudiziaria non vi è stato il necessario esperimento di conciliazione.
Abbondanzialmente si rileva anche che il giudizio impugnato è su questo punto fondato anche nel merito, mentre inveritiera è la tesi dell’istante secondo cui l’offerta di fr. 2’160.-- sottoposta a conciliazione (doc. H di quell’incarto) non avrebbe compreso i costi di rimozione della vecchia moquette e quelli di posa della nuova, posizioni al contrario esplicitamente previste (doc. H: “1) Levare il pavimento esistente .....2) Posa del tappeto da voi fornito...”).
6.3
E’ da confermare anche la reiezione della pretesa relativa al bollitore rotto, non potendosi determinare né la causa della rottura, e nemmeno la vetustà dell’oggetto, così da non esserci sufficienti elementi di giudizio per una decisione sull’attribuzione, ancorché parziale, delle spese di riparazione o sostituzione.
6.4
Infondate sono altresì le censure concernenti i costi di tinteggio.
Il Pretore ha stabilito che per buona parte dei locali non vi è stato degrado del tinteggio eccedente la normale usura. Questo accertamento non è stato contestato dall’istante, così che si deve ammettere che per questi locali non esiste alcun danno risarcibile, posto che la normale usura è a carico del locatore (art. 267 cpv. 1 CO).
Diverso è il caso per la stanza n. 1, per la quale infatti è stato riconosciuto un parziale risarcimento, ma anche in questo caso non si riscontrano particolari censure dell’istante, così che il giudizio su questo punto deve essere confermato nel suo complesso.
6.5
Il risarcimento del costo di riparazione delle porte è stato negato a causa della mancata prova del fatto che i danni sono stati causati dal convenuto, ma il giudizio pretorile non può in questo caso essere condiviso.
Il convenuto in risposta (pag. 5 e 6) non ha in effetti esplicitamente negato di avere danneggiato le porte, ma ha solo affermato che dal verbale di constatazione non si evincerebbero danni in relazione al preventivo della ditta _ e che i difetti di cui al preventivo _ potrebbero essere riconducibili a normale usura. Siffatte argomentazioni sono tuttavia smentite dalla documentazione fotografica annessa alla perizia giudiziaria.
La pretesa può di conseguenza essere accolta per i complessivi fr. 3’000.-- indicati dal perito (risposta 5, pag. 6).
6.6
Nell’appello, e meglio nel conteggio conclusivo, si chiede infine anche l’attribuzione di altre voci di danno per le quali non vi è tuttavia commento alcuno dei motivi di fatto e di diritto per i quali l’avversa decisione pretorile sarebbe errata. Il gravame è di conseguenza in tale misura irricevibile.
7.
Le censure di cui all’appello adesivo meritano tutela per complessivi fr. 3’240.-- con il che, considerata la quasi totale maggior soccombenza dell'appellante adesiva, si giustifica di caricarle per intero la tassa, le spese e le ripetibili del giudizio adesivo.