# Swiss Legal Decision

**Decision ID:** 5e17d844-26af-45fa-939d-323ea4ccc94e
**Court:** ZH_SRK
**Chamber:** ZH_SRK_001
**Year:** 2009
**Language:** de
**Jurisdiction:** ZH / Zürich
**Law Area:** $law_area
**Law Sub-area:** Tax

## Facts

hat sich ergeben:
A. Der 19.. geborene A, von Beruf Bauingenieur, und B (nachfolgend der/die
Pflichtige bzw. zusammen die Pflichtigen) hatten ihren Wohnsitz bisher in C, wo sie ein
eigenes Einfamilienhaus bewohnten. In der Steuererklärung 2006 deklarierten sie ein
satzbestimmendes Einkommen von Fr. 218'900.- (Staats- und Gemeindesteuern) bzw.
Fr. 220'400.- (direkte Bundessteuer) sowie auf das Ausland (D) entfallende Einkünfte
von Fr. 203'900.- bzw. Fr. 205'300.-, sodass ein steuerbares Einkommen von
Fr. 15'000.- bzw. Fr. 15'100.- resultierte. Gemäss Beilagen zur Steuererklärung arbeite-
te der Pflichtige ab Mai 2006 für die Firma E in D, wohin ihm im August 2006 auch die
Pflichtige nachfolgte.
Mit Einschätzungsentscheid vom 3. Dezember 2007 erfasste der Steuerkom-
missär sämtliches Einkommen der Pflichtigen für die Steuerperiode 2006 im Kanton
Zürich bzw. in der Schweiz, indem er das steuerbare Einkommen entsprechend dem
deklarierten satzbestimmenden Einkommen auf Fr. 218'900.- bzw. Fr. 220'400.- fest-
setzte. Zur Begründung führte er an, die Schweiz verfüge mit D über kein Doppelbe-
steuerungsabkommen, weshalb die vom Pflichtigen dort erzielten Einkünfte aus un-
selbstständiger Erwerbstätigkeit von umgerechnet Fr. 117'550.- zusammen mit dem
übrigen Einkommen hier zu versteuern seien. Das steuerbare Vermögen für die Staats-
und Gemeindesteuern veranlagte er mit Fr. 824'000.- (satzbestimmend Fr. 825'000.-).
Die Veranlagung der direkten Bundessteuer wurde mit Steuerrechnung vom
1. Februar 2008 formell eröffnet.
B. Hiergegen liessen die Pflichtigen am 22. Januar bzw. 8. Februar 2008 Ein-
sprache erheben und beantragen, sie mit einem steuerbaren Einkommen von
Fr. 81'500.- bzw. Fr. 82'100.- (satzbestimmend Fr. 218'900.- bzw. Fr. 220'400.-) sowie
einem steuerbaren Vermögen von Fr. 750'000.- (satzbestimmend Fr. 825'000.-) einzu-
schätzen. Zur Begründung liessen sie vorbringen, der Pflichtige habe schon 2005 zu
85% im Ausland (F) gearbeitet und seinen Wohnsitz dann per Mai 2006 nach D ver-
legt. Dort habe er sich mit der Absicht dauernden Verweilens niedergelassen, was da-
durch bestätigt werde, dass ihm die Pflichtige anfangs August 2006 gefolgt sei und das
Haus in C den beiden Söhnen überlassen habe. Dass sie im Frühling 2008 wieder zu-
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rückkehren würden, spiele keine Rolle, werde doch gemäss ständiger Praxis bei einer
Verweildauer von mehr als einem Jahr davon ausgegangen, dass die Absicht dauern-
den Verweilens gegeben sei. 2006 sei der Pflichtige nur einmal und 2007 zweimal kurz
in der Schweiz gewesen. Obwohl auch die Pflichtige faktisch ihren Wohnsitz nach D
verlegt habe, werde die Beibehaltung ihres Wohnsitzes in der Schweiz akzeptiert, da
sie sich hier nicht wieder hätte anmelden können, weil sie sonst nicht mehr in die Zu-
satzversicherung ihrer Krankenkasse aufgenommen worden wäre.
Mit Auflagen vom 7. Mai und 9. Juni 2008 verlangte der Steuerkommissär im
Einspracheverfahren verschiedene die Frage des Wohnsitzes betreffende Unterlagen,
wie Kopien der Arbeitsverträge des Pflichtigen und der Pässe beider Pflichtigen. Letz-
tere kamen dem mit Eingaben vom 29. Mai und 4. Juli 2008 nach.
Das kantonale Steueramt wies die Einsprachen am 28. Januar 2009 ab. Es
erwog u.a., der Pflichtige habe in D auf einer Baustelle gearbeitet und auch dort ge-
wohnt sowie stets nur über befristete Arbeitsverträge verfügt. Dies deute nicht darauf
hin, dass er sich in D zusammen mit der Pflichtigen für unbestimmte Zeit habe nieder-
lassen wollen. Beide seien zudem immer wieder in die Schweiz zurückgekehrt und
hätten ihr Einfamilienhaus in C beibehalten sowie dieses bei der Rückkehr auch wieder
bezogen. Schliesslich könnte eine Wohnsitzverlegung ohnehin erst ab 15. November
2006 angenommen werden, weil der Pflichtige erst ab diesem Zeitpunkt ein Visum für
einen dauernden Aufenthalt besessen habe.
C. Mit Rekurs bzw. Beschwerde vom 23./24. Februar 2009 beantragten die
Pflichtigen die Festsetzung des steuerbaren Einkommens auf Fr. 101'300.- bzw.
Fr. 102'800.- (satzbestimmend Fr. 218'900.- bzw. Fr. 220'400.-). Das steuerbare Ver-
mögen blieb unbestritten. In der Begründung anerkannten sie die Zuordnung des Er-
werbseinkommens des Pflichtigen bis 30. April 2006 und seines Renteneinkommens
für das ganze Jahr 2006 zur Schweiz bzw. zum Kanton Zürich, hielten an der Aus-
scheidung des übrigen Erwerbseinkommens nach D von Fr. 117'600.- zufolge dortiger
Wohnsitznahme und Erwerbstätigkeit jedoch fest.
Das kantonale Steueramt schloss am 23. März 2009 auf Abweisung der
Rechtsmittel. Die Eidgenössische Steuerverwaltung liess sich nicht vernehmen.
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Auf die Ausführungen der Parteien in diesen Rechtsschriften wird – soweit
erforderlich – in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

## Considerations

Die Rekurskommission zieht in Erwägung:
1. a) Gemäss Art. 3 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Harmonisierung der
direkten Steuern der Kantone und Gemeinden vom 14. Dezember 1990 (StHG), Art. 3
Abs. 1 des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer vom 14. Dezember 1990
(DBG) und § 3 Abs. 1 des (kantonalen) Steuergesetzes vom 8. Juni 1997 (StG) ist eine
natürliche Person aufgrund persönlicher Zugehörigkeit (unbeschränkt) steuerpflichtig,
wenn sie ihren steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt in der Schweiz (im Kanton)
hat. Wohnsitz hat eine Person u. a. dann, wenn sie sich hier mit der Absicht dauernden
Verbleibens aufhält (Art. 3 Abs. 2 StHG, Art. 3 Abs. 2 DBG und § 3 Abs. 2 StG).
aa) Der Wohnsitzbegriff des StHG/DBG/StG ist dem des ZGB nachgebildet
(Art. 23 Abs. 1 und Art. 25 ZGB), ohne dass sich diese Begriffe vollständig decken. Der
steuerrechtliche Wohnsitzbegriff knüpft nach der für das Abgaberecht geltenden wirt-
schaftlichen Betrachtungsweise an die tatsächliche Gestaltung der Dinge an. Ob dem-
nach ein Wohnsitz im Sinn des Steuerrechts vorliegt oder nicht, richtet sich nach den
äusserlich erkennbaren Umständen des Einzelfalls und damit nach objektiven Kriterien.
Subjektive Absichten des Steuerpflichtigen sind nicht beachtlich, wenn sie zur tatsäch-
lichen Gestaltung der Verhältnisse im Widerspruch stehen. Das Steuerrecht stellt folg-
lich auf einen objektiven Wohnsitzbegriff ab (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Kommen-
tar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, 2. A., 2006, § 3 N 5).
bb) Der steuerrechtliche Wohnsitzbegriff setzt den Aufenthalt mit der Absicht
dauernden Verbleibens voraus. Der Ort, wo sich eine Person mit dieser Absicht auf-
hält, liegt dort, wo sich der Mittelpunkt ihrer persönlichen und wirtschaftlichen Interes-
sen befindet (statt vieler: BGr, 29. September 1999 = Pra 2000 Nr. 7; BGr,
9. Dezember 1996 = ASA 67, 551 = StE 1998 B 22.3 Nr. 65; Richner/Frei/Kaufmann,
Handkommentar zum DBG, 2003, Art. 3 N 7 und Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, § 3
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N 8, jeweils auch zum Folgenden). Dies ist jener Ort, zu dem eine Person mit Bezug
auf ihre Familienverhältnisse, die Art ihrer Erwerbstätigkeit, Aufenthaltsdauer und -
zweck sowie die Wohnverhältnisse gesamthaft die engsten Beziehungen unterhält.
aaa) Als eines der Tatbestandsmerkmale des steuerrechtlichen Wohnsitzes
wird ein tatsächliches Verweilen verlangt; der blosse Wille zur Wohnsitznahme genügt
nicht (BGE 96 I 149 und 94 I 325). Es ist somit ein physischer Aufenthalt notwendig, um
einen steuerrechtlichen Wohnsitz zu begründen. Nicht erforderlich ist dagegen, dass die
natürliche Person am Aufenthaltsort über eine eigene Wohnung verfügt; d.h. für das
Tatbestandsmerkmal des tatsächlichen Aufhaltens ist die Wohnungsform (Haupt- oder
Untermiete, Wohnungseigentum oder Miteigentum etc.) gleichgültig (Richner/Frei/Kauf-
mann, Art. 3 N 10 und Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, § 3 N 12). Eine vorübergehende
Unterbrechung des tatsächlichen Aufenthalts bleibt in der Regel ohne steuerliche Aus-
wirkungen, und zwar auch dann, wenn während der vorübergehenden Unterbrechung
eine Abmeldung in den entsprechenden Einwohner- und Steuerregistern erfolgt (BGr,
29. September 1999 = Pra 2000 Nr. 7; BGr, 13. Februar 1995 = ASA 64, 401 = StE 1995
B 24.4 Nr. 38). Eine bloss vorübergehende Unterbrechung liegt in der Regel vor, wenn
die Abwesenheit vom steuerrechtlichen Wohnsitz weniger als zwei Jahre beträgt (BGr,
30. September 1987 = ASA 58, 392 = StR 1988, 655). Der blosse Aufenthaltsort wird
zum steuerrechtlichen Wohnsitz, sobald zwischen der dort verweilenden Person und
dem Ort eine festere, engere Verknüpfung als am früheren Aufenthaltsort entstanden ist.
Diese Verknüpfung gründet auf der Absicht eines länger dauernden Verbleibens. Es
wird dabei nicht ihre Absicht vorausgesetzt, an diesem Ort auf Lebzeiten zu bleiben; es
genügt, dass sie dort auf unbestimmte Zeit verweilen will, bis spätere Umstände Ände-
rungen veranlassen. Dauerndes Verbleiben bedeutet somit nicht etwa "für immer", son-
dern eher "nicht vorübergehend". Die Absicht dauernden Verbleibens kann somit selbst
dann gegeben sein, wenn der Umstand, der künftig den steuerrechtlichen Wohnsitz be-
endet, schon bei der Wohnsitznahme bekannt ist. Entscheidend ist aber, dass er in zeit-
lich noch nicht genau bestimmbarer Zukunft liegt (Richner/Frei/Kaufmann, Art. 3 N 12
und Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, § 3 N 14 je mit Verweisen).
bbb) Die Absicht des dauernden Verbleibens als weitere Voraussetzung für
einen steuerrechtlichen Wohnsitz ist nicht abhängig von einer ausdrücklichen Willens-
erklärung. Der Mittelpunkt der Lebensinteressen bestimmt sich vielmehr für die Steuer-
hoheit nach der Gesamtheit der objektiven äusseren Umstände (BGr, 29. September
1999 = Pra 2000 Nr. 7), aus denen sich diese Interessen erkennen lassen. Zu berück-
https://swisslex.westlaw.com/search/Document.asp?DocService=DocLink&D=BGEx96xIx145_150&AnchorTarget=BGEx96xIx149 https://swisslex.westlaw.com/search/Document.asp?DocService=DocLink&D=BGEx94xIx318_327&AnchorTarget=BGEx94xIx325
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sichtigen sind dabei etwa Zivilstand und Familienverhältnisse, die Art der Erwerbstätig-
keit, regelmässige oder nicht regelmässige Rückkehr an einen vom Arbeitsort ver-
schiedenen Ort, Dauer und Zweck der Aufenthalte an den jeweiligen Orten sowie die
dortigen Wohnverhältnisse (Miete oder Eigentum, Einrichtung der Wohnung). Es ist
weder auf die bloss erklärten Wünsche des Steuerpflichtigen (vgl. BGE 113 Ia 465 =
Pra 1988 Nr. 160 = ASA 57, 519 = StR 1988, 643) noch auf irgendwelche formellen
Momente, wie Hinterlegung der Schriften oder Ausübung der politischen Rechte abzu-
stellen (BGE 125 I 458 = Pra 2000 Nr. 178 = StR 2000, 198; BGr, 29. September 1999
= Pra 2000 Nr. 7). Ebenso ist die polizeiliche An- oder Abmeldung oder die fremdenpo-
lizeiliche Niederlassungsbewilligung für die Frage des steuerrechtlichen Wohnsitzes
bzw. des tatsächlichen Aufhaltens nicht entscheidend (BGr, 15. Mai 2000 = StE 2000 A
31.1. Nr. 6); sie kann in Zweifelsfällen höchstens einen Beurteilungshinweis bieten. In
der Regel kommt dabei den familiären und persönlichen Beziehungen der Vorrang
gegenüber den beruflichen Bezügen zu (Richner/Frei/Kaufmann, Art. 3 N 13; Richner/
Frei/Kaufmann/Meuter, § 3 N 15).
ccc) Das Bundesgericht hat mit Blick auf die Wohnsitzaufgabe innerhalb der
Schweiz bisher offen gelassen, ob Art. 3 Abs. 1 StHG bzw. dieser Bestimmung ent-
sprechende kantonale Normen wie § 3 Abs. 1 StG in der Weise auszulegen sind, dass
sie für den Verlust der unbeschränkten Steuerhoheit in einem Kanton nach Abmeldung
und Wegzug einer natürlichen Person die Begründung eines neuen Wohnsitzes in ei-
nem anderen Kanton verlangen. Zur Begründung für seine Zurückhaltung in diesem
Punkt hat das Gericht darauf verwiesen, dass die genannte Bestimmung des StHG die
Steuerhoheit der Kantone nicht beschränken dürfe (BGr, 26. Juli 2004, 2A.475/2003,
E. 2.2; vgl. ebenso Peter Locher, Einführung in das internationale Steuerrecht der
Schweiz, 3. A., 2005, S. 228 f.).
Hinsichtlich der Abgrenzung der Steuerhoheit gegenüber dem Ausland, d.h. bei
Wohnsitzaufgabe im Verhältnis zum Ausland, hat das Bundesgericht dagegen bisher
ausdrücklich festgestellt, dass sich insoweit das Problem des Eingriffs in die kantonale
Steuerhoheit nicht stelle. In solchen Fällen ist Art. 3 Abs. 1 StHG vielmehr (bzw. sind
diesem entsprechende Normen des kantonalen Steuerrechts wie § 3 Abs. 1 StG) eben-
so wie Art. 3 Abs. 1 DBG auszulegen. Das bedeutet, dass die unbeschränkte Steuer-
pflicht im internationalen Verhältnis auch hinsichtlich der Kantons- und Gemeindesteu-
ern erst mit der Begründung eines neuen Wohnsitzes im Ausland endet (BGr,
26. Juli 2004, 2A.475/2003, E. 2.2; insoweit daher überholt VGr ZH, 21. November 2001
https://swisslex.westlaw.com/search/Document.asp?DocService=DocLink&D=BGEx125xIx54_60&AnchorTarget=BGEx125xIx54
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= StE 2002 B 11.1 Nr. 17, E. 2d in fine).
Mit neuestem diesbezüglichen Entscheid vom 14. April 2009 (2C_576/2008) hat
das oberste Gericht die im internationalen Verhältnis gültige Rechtsprechung nun aber
auch im interkantonalen Verhältnis als anwendbar erklärt. Mit andern Worten endet die
Steuerpflicht im Kanton, in dem der Steuerpflichtige bisher seinen Wohnsitz hatte, eben-
falls erst dann, wenn er in einem andern Kanton einen neuen Wohnsitz begründet hat.
Zu beachten ist dabei, dass nicht jede fortbestehende Beziehung zum bisheri-
gen steuerrechtlichen Wohnsitz zur Annahme berechtigt, dieser Wohnsitz bestehe wei-
ter; den Lebensmittelpunkt an einem Ort aufgeben heisst nicht, sämtliche Bande zu die-
sem Ort abzubrechen (VGr, 21. November 2001 = StE 2002 B 11.1 Nr. 17).
ddd) Ehegatten haben bei rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe ihren
gemeinsamen steuerrechtlichen Wohnsitz grundsätzlich dort, wo sich die Familie be-
findet (Richner/Frei/Kaufmann, Art. 3 N 16; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, § 3 N 19).
Ein Ehegatte kann aber durchaus einen eigenen steuerrechtlichen Wohnsitz haben,
d.h. ohne dass deswegen die Ehe als (tatsächlich) getrennt zu betrachten wäre (BGE
115 II 120 zum Zivilrecht; BGE 121 I 14 = ASA 65, 593 = StE 1995 A 24.24.3 Nr. 1 =
StR 1995, 287 = ZStP 1995, 291). Dieser eigene steuerrechtliche Wohnsitz eines ein-
zelnen Ehegatten kann sich dabei auch im Ausland befinden (Richner/Frei/Kaufmann,
Art. 3 N 21, auch zum Folgenden). Die Annahme eines getrennten steuerrechtlichen
Wohnsitzes von Ehegatten setzt allerdings voraus, dass die äusseren Umstände klar
zum Ausdruck bringen, dass der eine steuerrechtliche Wohnsitz nur für einen der bei-
den Ehegatten bestimmt ist. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn ein Ehepartner einen
besondern Haushalt gründet, der offensichtlich nicht beiden Eheleuten gemeinsam
dient. Die Annahme eines getrennten steuerrechtlichen Wohnsitzes von Ehegatten
kann auch dann gerechtfertigt sein, wenn die Ehegatten an verschiedenen Orten im In-
oder Ausland beruflich oder geschäftlich tätig sind. Hält sich ein Ehegatte aus berufli-
chen oder sonstigen Gründen zwar langfristig im Ausland oder in einem andern Kanton
auf, dann behält dieser Ehegatte den steuerrechtlichen Wohnsitz bei der Familie bei,
solange er am Arbeitsort nicht den Mittelpunkt seiner Lebensinteressen (und somit
seinen eigenen steuerrechtlichen Wohnsitz) begründet.
Aus der Kasuistik sind folgende Entscheide herauszugreifen: Verneint wurde
eine Wohnsitzverlegung etwa im Fall eines Rentners, der nach der Pensionierung ins
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Ausland wegzog und weiterhin während mehrerer Monate pro Jahr in seinem Haus in
der Schweiz weilte (VGr BL, 14. Oktober 1998), im Fall eines verheirateten Anwalts,
der in Monte Carlo die Gesamtleitung einer Firmengruppe übernommen hatte und re-
gelmässig in das von der Familie in Zürich bewohnte Einfamilienhaus zurückkehrte
(VGr, 27. Januar 1999 = StE 1999 B 11.1. Nr. 16), im Fall eines verheirateten
Privatiers, der sich nach dem altersbedingten Verkauf seines Unternehmens nach
Guadeloupe begeben hatte und in der Folge weiterhin seine in der Familienvilla zurück
gelassene Ehefrau besuchte (VGr NE, 7. Februar 1995), im Fall eines verheirateten
Steuerpflichtigen, der sich – begleitet von seiner Ehefrau – abwechslungsweise beruf-
lich in Bagdad und Teheran und dazwischen auch im eigenen Haus in Zürich aufgehal-
ten hatte (VGr, 27. Mai 1986 = StE 1987 B 11.1 Nr. 6 = StR 1987, 370) und im Fall
eines verheirateten Poliers, der 26 Monate in Saudiarabien arbeitete und dabei regel-
mässig zur Familie in der Schweiz zurückkehrte (VGr, 19. Dezember 1980 = ZBl 1981,
280).
eee) Eine Person kann über mehrere steuerrechtliche Wohnsitze verfügen.
Sobald ein Wohnsitz im Sinn des Steuerrechts vorliegt, gilt die betreffende natürliche
Person als unbeschränkt steuerpflichtig. Hat ein Steuerpflichtiger im internationalen
Verhältnis zu mehreren Orten intensive Beziehungen, ist im Einzelfall in Würdigung der
gesamten individuellen Verhältnisse abzuwägen, welche dieser Beziehungen die
stärkste und somit massgeblich für die Bestimmung des Steuerdomizils ist (Rich-
ner/Frei/Kaufmann, Art. 3 N 25; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, § 3 N 29).
fff) Der steuerrechtliche Wohnsitz eines Unselbstständigerwerbenden befindet
sich nach der Rechtsprechung regelmässig an jenem Ort, zu dem er sich zum Zweck
eines Unterhaltserwerbs aufhält (BGr, 4. Mai 1999 = StR 2000, 177; BGE 125 I 54 = Pra
1999 Nr. 18 = ZStP 1999, 23 = StE 1999 A 24.21 Nr. 12; BGE 123 I 289 = ASA 67, 91 =
StE 1998 A 24.21 Nr. 11; BGE 69 I 74; VGr, 26. März 1997 = ZStP 1997, 269 =
StE 1997 B 11.1 Nr. 15). Der Arbeitsort begründet jedoch dann keinen steuerrechtlichen
Wohnsitz, wenn die persönlichen Beziehungen zu einem andern Ort stärker sind als
zum Arbeitsort (Richner/Frei/Kaufmann, Art. 3 N 26; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, § 3
N 34).
b) Da das Vorliegen eines Anknüpfungspunkts, welcher die allgemeine Steu-
erpflicht begründet, eine steuerbegründende Tatsache darstellt, ist dies grundsätzlich
vom Gemeinwesen, welches den Besteuerungsanspruch erhebt, zu beweisen (BGr,
https://swisslex.westlaw.com/search/Document.asp?DocService=DocLink&D=BGEx125xIx54_60&AnchorTarget=BGEx125xIx54 https://swisslex.westlaw.com/search/Document.asp?DocService=DocLink&D=BGEx123xIx289_295&AnchorTarget=BGEx123xIx289 https://swisslex.westlaw.com/search/Document.asp?DocService=DocLink&D=ASAx67x91_96&AnchorTarget=ASAx67x91
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29. September 1999 = Pra 2000 Nr. 7; BGr, 24. Juni 1983 = ASA 54, 225 = StE 1984 A
21.12. Nr. 3). Zuständig für die Untersuchung ist dabei die Veranlagungsbehörde. Der
steuerpflichtigen Person kann allerdings der Gegenbeweis für die von ihr behauptete
subjektive Steuerpflicht an einem neuen Ort auferlegt werden, wenn die von der Steu-
erbehörde angenommene bisherige Steuerpflicht als sehr wahrscheinlich gilt. Diese
ursprünglich für das internationale Verhältnis aufgestellte Regel ist nach der Praxis des
Bundesgerichts auch im interkantonalen Verhältnis anwendbar (Urteile vom 14. April
2009, 2C_576/2008; vom 22. August 2008, 2C_175/2008; vom 15. Oktober 2007,
2C_183/2007 und vom 8. Juni 2004, 2P.7/2004).
2. a) Der Pflichtige war bis Ende April 2006 bei der G in H beschäftigt und
wohnte zusammen mit der Pflichtigen im gemeinsamen Einfamilienhaus in C. Am
17. Mai 2006 flog er allein nach I in D (Flugbillet), wo er fortan für die E, als Baustellen-
leiter bzw. "Engineer" beim Bau eines Grossprojekts in J unselbstständig erwerbstätig
war. Der vom 10. April 2006 datierende Arbeitsvertrag wurde dabei vorerst für eine
Dauer von ein bis zwei Monaten geschlossen und am 30. Juni 2006 bis Mai 2007 so-
wie am 29. April 2007 bis Ende 2007 verlängert. Der Pflichtige verfügte sodann vorerst
nur über ein Touristenvisum und erhielt am 15. November 2006 das "Resident Visa".
Zu Beginn seines Aufenthalts in D wohnte der Pflichtige im Guesthouse des
Baustellen-Camps und ab 1. August 2006 in einer dortigen 3-Zimmerwohnung. Die in
der Schweiz verbliebene Pflichtige zog am 3. August 2006 in diese Wohnung nach und
lebte fortan mit dem Pflichtigen zusammen. Ende September 2006 kehrten die Eheleu-
te ein erstes Mal für zwei Wochen nach C zurück, um die schwerkranke Mutter des
Pflichtigen zu besuchen, welche kurz darauf starb. Bei dieser Gelegenheit bereiteten
die Pflichtigen ihr Einfamilienhaus für die Übergabe an ihren Sohn K vor und meldete
sich der Pflichtige am 14. Oktober 2006 in C ab. Die Pflichtige blieb dagegen hier im-
mer angemeldet, weil sie sonst der Mitgliedschaft in der Zusatzversicherung der Kran-
kenkasse verlustig gegangen wäre. Im November 2006 reiste der Pflichtige allein
nochmals für eine Woche in die Schweiz, um die Todesfolgen seiner Mutter zu regeln.
Eine weitere Reise in die Schweiz bzw. nach C von fast drei Wochen unternahmen die
Eheleute im August/September 2007 zwecks Teilnahme an einer Hochzeit und Besuch
des ebenfalls schwerkranken Bruders des Pflichtigen. Drei weitere Reisen im Juli 2006,
Februar und Juli 2007 waren geschäftlicher Natur und absolvierte der Pflichtige wie-
derum allein, wobei er jeweils über Zürich flog, um den Sohn K im Einfamilienhaus in C
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zu besuchen. Daneben verbrachten die Pflichtigen in den Jahren 2006/07 allein oder
zusammen mehrwöchige Ferien in Australien und Thailand. Per 31. Dezember 2007
endete der Arbeitseinsatz des Pflichtigen in D und kehrte er zusammen mit der Pflichti-
gen noch am 30. Dezember 2007, d.h. nach knapp 19 1⁄2 Monaten, wieder in die
Schweiz zurück. Hier bezogen die Pflichtigen wiederum das Einfamilienhaus in C.
b) aa) Aus diesem Ablauf der tatsächlichen Verhältnisse ergibt sich, dass sich
zwar beide Pflichtigen tatsächlich in D aufhielten und dort eine gewisse Zeit gemein-
sam in einer Wohnung verbrachten, damit der Pflichtige seiner Erwerbstätigkeit als
Ingenieur bei der E nachgehen konnte. Das Erfordernis des physischen Aufenthalts für
die Begründung eines steuerrechtlichen Wohnsitzes am Arbeitsort in D war damit
grundsätzlich erfüllt, obwohl der Aufenthalt mehrmals durch Reisen in die Schweiz
bzw. Ferien der Pflichtigen im weiteren Ausland allein oder zusammen unterbrochen
wurde. Indessen dauerte der Aufenthalt des Pflichtigen lediglich 19 1⁄2 Monate (17. Mai
2006 bis 30. Dezember 2007) und derjenige der Pflichtigen gar nur knapp 17 Monate
(3. August 2006 bis 30. Dezember 2007), d.h. deutlich weniger als zwei Jahre, und
kehrten sie danach wieder nach C zurück. Gemäss Rechtsprechung des Bundesge-
richts reicht eine solch kurze Verweildauer regelmässig nicht aus, um festere bzw. en-
gere Verbindungen als am bisherigen Ort zu knüpfen und damit einen neuen Wohnsitz
zu begründen. Hierfür sind mindestens zwei Jahre erforderlich. Eine Verlegung des
Wohnsitzes von C nach D fällt daher schon aus diesem Grund ausser Betracht.
bb) Voraussetzung für eine Wohnsitznahme bildet neben dem physischen
Aufenthalt weiter die Absicht, dauernd oder doch zumindest für eine längere oder un-
bestimmte Zeit am neuen Ort zu verweilen.
Der Aufenthalt der Pflichtigen in D war unstreitig von Anfang an zeitlich be-
grenzt, führen sie im Rekurs bzw. in der Beschwerde doch selber aus, zu Beginn der
Anstellung des Pflichtigen sei vorgesehen gewesen, das Projekt auf Ende 2008 fertig
zu stellen. Somit ging ihre Absicht nicht dahin, in D dauernd oder auf unbestimmte Zeit
zu verweilen, wie sie behaupten, da sie nach Beendigung des Arbeitseinsatzes des
Pflichtigen nach eigenem Bekunden von Anfang an wieder in die Schweiz zurückkeh-
ren wollten. Zu diesem Zweck behielten sie denn auch das Einfamilienhaus in C in ih-
rem Eigentum, indem sie es in ihrer Abwesenheit dem Sohn K überliessen und nach
der Rückkehr wieder selber bewohnten.
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Sodann ist fraglich, ob sie ursprünglich tatsächlich bis Ende 2008 und damit
für eine Wohnsitznahme unter Umständen ausreichend längere Zeit hatten in D bleiben
wollen. Mit der E hatte der Pflichtige nämlich zwar offenbar abgemacht, entgegen dem
befristeten Grundvertrag und dessen nur bis Ende 2007 vereinbarten Verlängerung
gleichwohl "at least" (= mindestens) bis zu diesem Zeitpunkt im Einsatz zu bleiben,
sodass eine Verlängerung der Beschäftigung über dieses Datum hinaus tatsächlich
schon damals hätte beabsichtigt sein können. Indessen behaupten die Pflichtigen
nicht, dass sie mit dieser Möglichkeit von Anfang an konkret gerechnet hatten. Damit
gilt eine schon ursprünglich bestandene Absicht, über das Jahr 2007 hinaus in D zu
verweilen, nicht als gesichert.
Kommt hinzu, dass der Pflichtige den Rückflug in die Schweiz schon vor dem
Abflug nach D für den 14. Juli 2006 gebucht hatte und dieser Termin mit dem Ablauf
des Grundvertrags übereinstimmt. Die Pflichtigen erwähnen diese Übereinstimmung im
Schreiben vom 3. Juli 2008 zwar selber, legen deren Gründe jedoch nicht dar bzw.
führen lediglich aus, der Rückflug sei dann auf später verschoben worden. Mithin ist
nicht davon auszugehen, diese Übereinstimmung sei zufällig gewesen. Demnach kann
aber auch nicht gesagt werden, der Pflichtige habe sich bei seinem Abflug im Mai 2006
mit der Absicht eines längeren bzw. auf unbestimmte Zeit angelegten Aufenthalts ge-
tragen, im Gegenteil. Gleiches gilt sodann hinsichtlich des Umstands, dass es gemäss
den eigenen Aussagen des Pflichtigen nicht vorgesehen war, die Pflichtige folge ihm
für die Zeit des Grundvertrags schon nach D, sondern erst nach Vorliegen der ersten
Vertragsverlängerung vom 30. Juni 2006. Schliesslich führen die Pflichtigen nicht aus
und es ist daher nicht nachvollziehbar, warum die erste Vertragsverlängerung nur bis
Ende Mai 2007 und nicht gleich bis Ende 2007 vereinbart wurde. Ging es nämlich nur
darum, dass der Bauherr die Kapazität/Arbeitsweise des Pflichtigen – ähnlich einer
Probezeit – unter Beweis gestellt sehen wollte, wie die Pflichtigen im Rekurs bzw. in
der Beschwerde weiter ausführen (S. 5), hätten hierfür die ersten zwei Monate wohl
gereicht. Damit erscheint aber auch als fraglich, ob der Pflichtige bereits von Anfang
beabsichtigt hat, zumindest bis Ende 2007 in D zu bleiben.
Das Kriterium der Absicht eines dauernden Verweilens bzw. eines Verweilens
auf unbestimmte oder doch zumindest längere, d.h. mehr als zwei Jahre in Anspruch
nehmende Zeit in D, welche sich in objektiven Umständen äussern muss, ist damit
ebenfalls nicht erfüllt.
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cc) Demnach hatten die Pflichtigen in D während ihres dortigen Aufenthalts in
den Jahren 2006/07 keinen neuen Wohnsitz zu begründen vermocht, weil der Aufent-
halt nur vorübergehend war. Der Weiterbestand des bisherigen hiesigen Wohnsitzes in
C gilt daher in diesen Jahren als sehr wahrscheinlich. Bekräftigt wird dies durch die
Tatsache, dass die Pflichtigen den Kontakt zur Schweiz während all ihrer Zeit in D nicht
haben abreissen lassen, sondern sich zweimal während mehrerer Wochen – der
Pflichtige zusätzlich ein drittes Mal während einer Woche – hier aufhielten. Dass dabei
u.a. (traurige) familiäre Ereignisse den Grund des Aufenthalts bildeten, ändert an die-
ser Betrachtungsweise nichts, zeigt sich darin doch im Gegenteil das Weiterbestehen
ihrer Verbundenheit zur Schweiz. Ebenfalls in diese Richtung weist sodann der Um-
stand, dass der Pflichtige bei seinen Geschäftsreisen jeweils hier Zwischenstation
machte, um den Sohn K in C zu besuchen. Mithin gilt der vom Fiskus zu erbringende
Nachweis für die Beibehaltung des hiesigen Wohnsitzes als erbracht.
dd) Als Folge davon ist es Sache der Pflichtigen, den Gegenbeweis zu erbrin-
gen:
Ob und wann die Pflichtigen sich hier ab- und in D angemeldet haben, ist nicht
von ausschlaggebender Bedeutung, weil die polizeiliche Ab-/Anmeldung nach dem
Gesagten nur in Zweifelsfällen einen Beurteilungshinweis für die Klärung der Wohnsitz-
frage abzugeben vermag und ein solcher Fall hier nicht vorliegt. Stellt man aber darauf
ab, könnte von einem längeren Aufenthalt des Pflichtigen ohnehin keine Rede sein, da
er in C nur gerade während 14 1⁄2 Monaten (14. Oktober 2006 - 1. Januar 2008) abge-
meldet war. Die Pflichtige hat sich zudem ohnehin nie abgemeldet.
Dass sich sodann die Pflichtige in D mehrmals medizinisch behandeln liess,
die Pflichtigen dort einen Fernsehapparat kauften, über zwei Hausangestellte verfügten
und Weihnachten sowohl 2006 wie auch 2007 im Baustellendorf verbrachten (vgl. die
diesbezüglichen Ausführungen im Rekurs bzw. in der Beschwerde S. 8 f.), deutet zwar
auf eine gewisse Verbundenheit/Vertrautheit auch zu D hin, führt aber nicht dazu, dass
die Bande zu D diejenige zur Schweiz überwögen. Vielmehr war die Zeit ihres Aufent-
halts auf dem Baustellendorf in D zu kurz, um dieses zum Lebensmittelpunkt werden
zu lassen. Hierfür hätte es eines längeren und nicht nur vorübergehenden Aufenthalts
bedurft.
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Nicht hilfreich ist schliesslich der Einwand der Pflichtigen, dass sie schon zwei
Mal in D gewesen seien und während dieser Zeit hier keine Steuern hätten zahlen
müssen. Zu Recht behaupten sie nämlich nicht, das kantonale Steueramt habe ihnen
für den vorliegend streitbetroffenen dritten Aufenthalt in D ebenfalls Steuerbefreiung
zugesichert. Zudem können sie aus dem Umstand, dass das kantonale Steueramt bei
früheren Auslandaufenthalten anders entschieden hat, nichts zu ihren Gunsten ablei-
ten. Treu und Glauben verbieten der Steuerbehörde nicht, Sachverhalte oder Rechts-
fragen, die früher zu Gunsten der Steuerpflichtigen entschieden worden sind, in einer
späteren Steuerperiode anders zu beurteilen (Richner/Frei/Kaufmann, VB zu Art. 109 -
121 N 76 und Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, VB zu §§ 119 - 131 N 87, je mit Verwei-
sungen). Veranlagungsverfügungen können keine Zusicherung für künftige Veranla-
gungen sein, weil sie sich ausschliesslich auf die betreffende Veranlagungsperiode
beziehen. Für die Zukunft wird durch sie nichts präjudiziert (Rhinow/Krähenmann,
Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, 1990, Nr. 77 VII lit. c).
Der Gegenbeweis der Existenz eines neuen Wohnsitzes in D ist den Pflichti-
gen damit nicht gelungen.
3. Zu prüfen bleibt, ob Teile des steuerbaren Einkommens der Pflichtigen ge-
stützt auf internationales Doppelbesteuerungsrecht von der Besteuerung in der
Schweiz auszunehmen sind. Da jedoch die Schweiz mit D kein Doppelbesteuerungs-
abkommen abgeschlossen hat, ist dies von vornherein nicht der Fall, weshalb die vom
Pflichtigen in D erzielten Einkünfte aus dortiger unselbstständiger Erwerbstätigkeit kraft
innerstaatlichen Rechts vollumfänglich hier zu versteuern sind.
4. Diese Erwägungen führen zur Abweisung der Rechtsmittel.
Ausgangsgemäss sind die Kosten den Pflichtigen aufzuerlegen (Art. 144
Abs. 1 DBG, § 151 Abs. 1 StG) und entfällt die Zusprechung einer Parteientschädigung
(Art. 144 Abs. 4 DBG i.V.m. Art. 64 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das Verwaltungs-
verfahren vom 20. Dezember 1968, § 152 StG i.V.m. § 17 Abs. 2 des Verwaltungs-
rechtspflegegesetzes vom 24. Mai 1959/8. Juni 1997).
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