# Swiss Legal Decision

**Decision ID:** 151abdc0-078c-505c-9fa4-e689eaa3b9eb
**Court:** GE_CJ
**Chamber:** GE_CJ_014
**Year:** 2003
**Language:** fr
**Jurisdiction:** GE / Région lémanique
**Law Area:** $law_area
**Law Sub-area:** nan

## Facts

EN FAIT
Monsieur M_, né en juillet 1954, rectificateur-polisseur de formation, était inscrit au chômage depuis 1991. Sa dernière activité lucrative date de 1996 et il s’agissait d’une occupation temporaire en tant qu’aide-jardinier.
Monsieur M_ a été victime d’un accident du travail, le 23 juillet 1997 : il a souffert d’une entorse du ligament latéral interne du genou gauche associée à une fracture ostéochondrale non déplacée du condyle fémoral externe, ainsi que d’une entorse de la cheville gauche avec déchirure du ligament latéral externe.
Le 17 mars 1998, il a déposé une demande de prestation AI auprès de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après OCAI) tendant à l’octroi d’une orientation professionnelle, d’un placement et/ou d’une rente.
Il ressort du rapport relatif à l’IRM du 28 novembre 1997 que la consolidation de la fracture précédemment citée était satisfaisante.
Dans son rapport du 20 juillet 1998, le Docteur A_, médecin-traitant de Monsieur M_ depuis 1994, a indiqué que l’incapacité de travail de l’assuré était totale depuis le 23 juillet 1997. Il posait alors les diagnostics d’état dépressif secondaire à son état de chômeur et de status après traumatisme du genou et de la cheville gauches. Le médecin joignait à son rapport un courrier du 30 juin 1998 rédigé par le Docteur B_, chirurgien orthopédiste, qui suivait l’assuré précité.
Selon ce médecin, le pronostic concernant une reprise d’activité professionnelle apparaissait difficile en raison de la chronicité des douleurs qui paraissaient disproportionnées par rapport aux différents examens physiques arthroscopiques et radiologiques que le patient avait subis jusqu’alors. Il relevait également que plus aucun traitement thérapeutique n’était entrepris, hormis l’administration d’anti-inflammatoires.
Selon le rapport de la Clinique BELLIKON du 24 avril 1998, aucune capacité de travail n’a pu être obtenue durant le séjour. Il est indiqué que la prise en charge de l’assuré a été difficile, ce dernier ayant manqué d’initiative pendant les traitements. De plus, une part d’accentuation des symptômes a été également constatée chez Monsieur M_. Toutefois, il existait une lésion cartilagineuse objectivable.
Le 19 août 1998, Monsieur M_ est victime d’un accident de la circulation.
Dans son rapport du 26 août 1998, la SUVA a admis une incapacité de travail totale de trois à quatre semaines, au maximum, depuis le 19 août 1998. Il est également relevé une persistance d’un syndrome douloureux en nette discrépance avec les constatations objectives, respectivement sans substrat anatomique. Une exagération était suspectée.
Selon le rapport établi par la X_, le 3 septembre 1998, il a été constaté un hématome thoracique postéro-inférieur gauche, sans lésion osseuse visible. L’incapacité de travail a été évaluée à 100% du 19 août 1998 au 25 août 1998.
Par décision du 21 septembre 1998, la SUVA a indiqué à Monsieur M_ que le versement d’indemnité journalière et de soins médicaux en relation avec l’accident du 23 juillet 1997 allait être arrêté, considérant que ledit accident ne jouait plus aucun rôle dans les troubles qu’il présentait.
Le 13 avril 1999, Monsieur M_ a été, à nouveau, victime d’un accident de voiture.
Dans son rapport intermédiaire du 27 septembre 1999, le Docteur A_ a indiqué que l’état de santé de l’assuré était stationnaire. Sur le plan de son diagnostic, il précisait que son patient souffre de cervicalgies post-traumatiques et de troubles fonctionnels. L’incapacité de travail est évaluée à 100% depuis le 13 avril 1999.
Il ressort du rapport du Docteur B_ daté du 3 février 2000 que l’état de santé du recourant est stationnaire. Il était, toutefois, difficile à ce médecin de fournir des indications sur la capacité de travail de Monsieur M_. Il estimait qu’une activité légère sans port de charges et avec des déplacements limités serait envisageable en raison de la persistance de douleurs au repos mais essentiellement à l’effort ou à la marche après environ 45 à 60 minutes. Il diagnostiquait ainsi un status après entorse du genou gauche avec fracture ostéochondrale du condyle fémoral externe ainsi qu’un status après entorse de la cheville gauche.
Selon l’expertise effectuée par les Docteurs C_ et D_ du Centre Multidisciplinaire de la Douleur datée du 5 mai 2000 et requise par l’assurance ALPINA, aucune séquelle des suites de l’accident du 13 avril 1999 n’a été constatée chez Monsieur M_. Il est relevé que l’examen clinique est difficilement effectué, principalement à cause d’une collaboration très difficile. Enfin, au jour de l’expertise, la capacité de travail de l’assuré est considérée entière, en ce qui concerne les conséquences de l’accident du 13 avril 1999, les troubles encore présentés par l’assuré n’ayant aucun lien avec l’accident. Il est estimé que Monsieur M_ ne souffre pas de troubles psychiques, mais une tendance à l’exagération n’a pas été exclue. Il a été relevé une attitude dissimulatrice et suspectant un processus de type sinistrose.
Selon une note datée du 11 décembre 2000, le Docteur E_, médecin-conseil de l’OCAI, a estimé que physiquement une activité adaptée, depuis fin 1997, voire l’été 1998, était tout à fait possible à 100% en relation avec le genou et certainement aussi avec l’état de la colonne cervicale en raison de l’absence de fait nouveau. Il relève également l’existence d’un état dépressif chronique, tout en précisant que celui-ci n’avait pas empêché l’assuré de travailler normalement durant de nombreuses années. Il considère ainsi que l’évolution semble aller vers une sinistrose de rente, l’assuré utilisant l’accident pour obtenir une compensation.
Par décision du 15 mars 2002, l’OCAI a rejeté la demande de prestations de Monsieur M_ relative à des mesures professionnelles, considérant que l’assuré était parfaitement apte à reprendre une activité lucrative, depuis le mois de septembre 1998, sans avoir besoin d’une nouvelle formation ou d’un complément de formation. De plus, il est ajouté que de telles mesures n’engendreraient pas une amélioration notable de sa capacité de gain.
Par prononcé du 18 mars 2002, l’OCAI a octroyé une rente AI entière du 23 juillet 1998 au 30 septembre 1998, considérant que, depuis le mois de septembre 1998, Monsieur M_ avait retrouvé une pleine capacité de travail.
Le 22 avril 2002, Monsieur M_ a interjeté recours contre la décision de l’OCAI du 15 mars 2002, s’estimant incapable de reprendre une activité professionnelle en raison de ses problèmes de santé. Il produit deux certificats médicaux, l’un du Docteur A_ daté du 21 janvier 2001 selon lequel il est en incapacité totale de travail depuis le 23 juillet 1997, et le second du 29 mai 2002 établi par le Docteur F_, psychiatre, prononçant un arrêt de travail de 100% pour une période indéterminée.
Dans son préavis du 12 août 2002, l’OCAI a conclu au rejet du recours, les arguments avancés par le recourant en instance ne lui permettant pas de faire une appréciation différente du cas. L’Office a par ailleurs relevé que le recourant semblait remettre en cause non pas la décision de refus de mesures professionnelles, mais plutôt la limitation de sa rente au 30 septembre 1998, pour lequel seul un prononcé avait, en l’état, été rendu.

## Considerations

EN DROIT
A la forme
:
Le recours, interjeté auprès de la Commission cantonale de recours AVS-AI en temps utile, (art. 84 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 - LAVS) est recevable en la forme.
La cause a été transmise d’office au présent Tribunal conformément à l’article 3, al. 3 de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ).
Au fond
:
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) entrée en vigueur le 1
er
janvier 2003 n’est pas applicable au cas d’espèce conformément au principe selon lequel les règles pertinentes sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF
127 V 467
consid. 1).
Selon l’art. 4 LAI :
« L’invalidité au sens de la présente loi est la diminution de la capacité de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d’une atteinte à la santé physique, ou mentale provenant d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident ».
L’art. 8 al. 1 LAI indique que :
« Les assurés invalides ou menacés d’une invalidité imminente ont droit aux mesures de réadaptation qui sont nécessaire et de nature à rétablir leur capacité de gain, à l’améliorer, à la sauvegarder ou à en favoriser l’usage. Ce droit est déterminé en fonction de la durée d’activité durable ».
Selon l’art. 17 LAI :
« L’assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend nécessaire le reclassement et si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable ».
Il y a droit au reclassement lorsque l’atteinte à la santé atteint des proportions telles que la reprise de l’activité lucrative antérieure n’est pas raisonnablement exigible ou qu’elle a pour conséquence une diminution durable de la capacité de gain d’environ 20%, ou alors lorsqu’une telle situation est imminente. Le pourcentage est calculé sur la base des mêmes principes que ceux appliqués lors de la détermination du degré d’invalidité dans le cas du droit à une rente (RCC 1984 p. 95 ; VSI 2000 p. 63).
Le reclassement n’est pas nécessaire, du point de vue de l’invalidité, si la personne assurée a été réadaptée de manière suffisante et acceptable ou s’il est possible de lui offrir, sans formation supplémentaire, un poste de travail approprié et dont on peut attendre d’elle qu’elle l’accepte (n°4013 de la Circulaire concernant les mesures de réadaptation d’ordre professionnel).
Par ailleurs, l’assuré qui requiert des prestations de l’assurance-invalidité doit faire tout ce que l’on est en droit d’attendre de lui pour diminuer les effets de son invalidité en tirant parti de sa capacité résiduelle de travail, fût-ce au prix d’un effort considérable (ATF
123 V 96
consid. 4c ;
113 V 28
consid. 4a et les références citées). En vertu de ce principe, le devoir d’auto-réadaptation, en tant qu’expression de l’obligation générale de réduction du dommage, précède non seulement le droit à la rente mais aussi le droit légal à la réadaptation (RCC 1987 p. 458).
En l’occurrence, suite à l’accident de travail du 23 juillet 1997, le recourant a souffert d’une entorse du ligament latéral interne du genou gauche associée à une fracture ostéochondrale non déplacée du condyle fémoral externe, ainsi que d’une entorse de la cheville gauche avec déchirure du ligament latéral externe.
Selon le rapport BELLIKON, aucune capacité de travail n’a pu être mise en évidence en raison du manque d’initiative et de l’accentuation des symptômes par l’assuré.
Selon l’IRM du 28 novembre 1997, la consolidation de la fracture est satisfaisante. La SUVA a d’ailleurs arrêté tout versement, considérant que l’accident n’avait plus de rôle dans les troubles présentés par Monsieur M_. Enfin, il a été relevé une persistance d’un syndrome douloureux allégué important mais très diffus avec une forte discrépance entre les allégations et les constatations cliniques.
Selon le Docteur A_, Monsieur M_ souffre de cervicalgies post-traumatiques et est en incapacité de travail de 100% depuis l’accident de la circulation intervenu le 13 avril 1999.
Il convient de relever que dans le cadre de l’assurance-accident, la SUVA n’a jamais constaté d’incapacité de travail durable suite aux différents accidents subis par le recourant.
De même, les experts du Centre multidisciplinaire de la douleur relèvent qu’aucune séquelle des suites de l’accident du 13 avril 1999 n’a été mise en évidence et que les plaintes du recourant sont polymorphes et ne correspondent pas à un tableau de lésion post whiplash. La capacité de travail est ainsi totale en ce qui concerne les conséquences de cet accident, tant sur le plan rhumatologique que psychiatrique.
Il sied de relever à ce stade qu’en vertu de la jurisprudence constante du TFA, lorsque des expertises ordonnées au stade de la procédure administrative sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier, et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF
122 V 161
consid. 1c e les références citées).
Force est de constater, au vu de ce qui précède, que le recourant ne remplit en l’état pas la condition relative à l’existence d’une diminution durable de la capacité de gain d’environ 20%, comme l’exige la loi.
C’est donc à bon droit que l’OCAI a refusé l’octroi de mesures professionnelles.
Certes, selon le Docteur F_, psychiatre, l’état de santé du recourant nécessite-t-il un arrêt de travail à 100%, dès le 29 mai 2002. L’incapacité de travail étant, cependant, survenue après la notification de la décision litigieuse, il ne peut en être tenu compte dans la présente procédure. Il convient, toutefois, de rappeller que le recourant peut déposer une nouvelle demande auprès de l’OCAI, s’il s’avère que son état de santé s’est aggravé depuis la décision litigieuse.
Il sied enfin de relever qu’il n’y a pas lieu de statuer ici sur le droit à la rente, celle-ci ne faisant, pour l’heure, l’objet que d’un prononcé.