# Swiss Legal Decision

**Decision ID:** 2f75bded-a550-4845-8a38-c0d181fd6897
**Court:** ZH_OG
**Chamber:** ZH_OG_001
**Year:** 2015
**Language:** de
**Jurisdiction:** ZH / Zürich
**Law Area:** $law_area
**Law Sub-area:** nan

## Facts

betreffend Forderung
Berufung gegen ein Urteil der 2. Abteilung des Bezirksgerichtes Zürich vom 11. Mai 2015; Proz. CG130069
- 2 -
Rechtsbegehren:
(act. 2 S. 2)
"1. Der Beklagte sei zu verpflichten, der Klägerschaft Fr. 2'257'014.38 nebst Zins zu 5 % seit 20.12.2012 zu bezahlen.
2. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der ."
Urteil des Bezirksgerichtes Zürich vom 11. Mai 2015:
1. Die Klage wird abgewiesen.
2. Die Entscheidgebühr wird auf Fr. 30'300.– festgesetzt. Allfällige weitere Aus-
lagen bleiben vorbehalten.
3. Die Gerichtskosten werden der Klägerin auferlegt und aus dem von ihr ge-
leisteten Vorschuss bezogen. Der nicht bezogene Teil des Vorschusses wird
der Klägerin zurückerstattet.
4. Die Klägerin wird verpflichtet, dem Beklagten eine Prozessentschädigung
von Fr. 59'360.– (inkl. MwSt.) zu bezahlen.
5./6. Mitteilung/Rechtsmittel
(act. 46=act. 52=act. 53)
Berufungsanträge:
der Klägerin (act. 51 S. 2):
1. Das Urteil des Bezirksgerichts Zürich vom 11. Mai 2015 (Geschäfts-
Nr. CG130069-L/GES_V9) sei vollumfänglich aufzuheben.
2. Der Berufungsbeklagte sei zu verpflichten, der Berufungsklägerin
Fr. 2'257'014.38 nebst Zins zu 5% seit 20. Dezember 2012 zu bezahlen.
- 3 -
3. Eventualiter sei das Verfahren zwecks Prozessfortführung an die Vorinstanz
zurückzuweisen.
4. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten des Berufungsbe-
klagten.

## Considerations

Erwägungen:
I. Sachverhalt / Verfahrensablauf
1.1 Die Klägerin war seit dem tt.mm.1997 als C._ für Praktische Theologie
und Religionspsychologie an der Theologischen Fakultät der Universität Zürich tä-
tig. Gewählt zunächst auf eine Zeitdauer von sechs Jahren wurde ab dem
tt.mm.2000 die Beamtung in ein unbefristetes Anstellungsverhältnis umgewandelt.
Ab dem 22. November 2000 war die Klägerin zu 100 % arbeitsunfähig (vgl. act.
5/72 S. 1). Am 6. März 2001 beschloss die Universitätsleitung, die Theologische
Fakultät zu beauftragen, ein Verfahren zur Überprüfung der Amtsfähigkeit der
Klägerin zu eröffnen. Der Universitätsrat der Universität Zürich beschloss am
27. Januar 2003, das Anstellungsverhältnis mit der Klägerin im Sinne einer unver-
schuldeten Entlassung per 29. Februar 2004 zu kündigen, wobei diese eine Ab-
findung von Fr. 160'000.– zugesprochen erhielt.
Diesen Beschluss focht der Beklagte beim Verwaltungsgericht des Kantons
Zürich an (act. 5/70). Dieses verneinte in der Folge seine funktionelle Zuständig-
keit und trat auf die Beschwerde nicht ein, leitete indes das Rechtsmittel zur Be-
handlung als Rekurs an den Regierungsrat weiter.
Mit Beschluss vom 9. März 2005 hiess der Regierungsrat des Kantons Zü-
rich (nachfolgend: Regierungsratsbeschluss) diesen Rekurs teilweise gut und
stellte fest, die Universität Zürich habe das Anstellungsverhältnis der Klägerin oh-
ne sachlich zureichenden Grund aufgelöst. Der Klägerin wurde eine Entschädi-
gung von drei Monatslöhnen zugesprochen (act. 5/72 S. 14). Dieser Entscheid
blieb unangefochten und erwuchs in Rechtskraft.
- 4 -
1.2 Nach Erhalt des Beschlusses des Universitätsrates vom 27. Januar 2003
teilte der von der Klägerin nunmehr mandatierte Beklagte mit Schreiben vom
4. Februar 2003 dem damals zuständigen Regierungsrat D._ u.a. mit, dass
die Klägerin einerseits besagten Beschluss anfechten werde und anderseits sich
wegen der erlittenen schwerwiegenden Persönlichkeitsverletzung zusätzlich eine
Klage gestützt auf das kantonale Haftungsgesetz ausdrücklich vorbehalte
(act. 5/69). Mit Eingabe vom 8. Februar 2005 - und damit zeitlich vor dem Re-
kursentscheid des Regierungsrates - stellte der Beklagte namens und im Auftrag
der Klägerin dem Regierungsrat des Kantons Zürich ein Begehren um Schaden-
ersatz in der Höhe von mindestens Fr. 3'115'360.– sowie Zusprechung einer Ge-
nugtuung, da die Klägerin durch das der Kündigung vorausgegangene Administ-
rativuntersuchungsverfahren in ihrer Persönlichkeit widerrechtlich verletzt worden
sei. Das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich wies mit Entscheid vom 16. Sep-
tember 2009 die Beschwerde gegen den abschlägigen Entscheid des Universi-
tätsrates vom 12. September 2005 ab (act. 21/7). Das Bundesgericht wies eine
dagegen erhobene Beschwerde am 16. August 2009 ebenfalls ab (act. 5/85).
1.3. Mit ihrer Klage gegen ihren früheren Rechtsvertreter will die Klägerin sich
schadlos halten für angeblich erlittene Schäden wegen dessen Untätigsein im Zu-
sammenhang mit dem Rekursentscheid des Regierungsrates vom 9. März 2005.
Sie verlangt vom Kläger namentlich Ersatz entgangenen Lohnes, Renten, verlus-
tig gegangener Einkünfte aus Nebenerwerb und Erstattung aufgewendeter Kosten
(act. 2 S. 78).
2. Die Vorinstanz hat die Klage abgewiesen. Für das Verfahren vor Vorinstanz
kann auf die entsprechenden Erwägungen im angefochtenen Urteil (act. 53 S. 2-5
Ziffer I-II) verwiesen werden.
3. Gegen das die Klage abweisende Urteil vom 11. Mai 2015 liess die Klägerin
rechtzeitig Berufung erheben (act. 51). Die Berufung enthält Anträge und eine
Begründung. Der der Klägerin mit Verfügung vom 26. Juni 2015 auferlegte Kos-
tenvorschuss (act. 54) wurde innert erstreckter Frist geleistet (act. 56 und 58). Auf
die Berufung ist daher einzutreten. Das Verfahren ist spruchreif, so dass auf die
- 5 -
Einholung einer Berufungsantwort verzichtet werden kann. Dem Beklagten ist je-
doch mit dem Endentscheid ein Doppel von act. 51 zuzustellen.
II. Materielles
1. Die Vorinstanz hat in ihrem Entscheid die rechtlichen Grundlagen des Man-
datsverhältnisses zwischen Klient und Rechtsanwalt zutreffend dargestellt. Auf
die entsprechenden Erwägungen (act. 53 S. 7 f.) kann verwiesen werden. Sie
werden von der Klägerin in ihrer Berufungsschrift zu Recht auch nicht prinzipiell in
Frage gestellt (act. 51 S. 4 f.). Sie sieht allerdings einen Widerspruch in der vor-
instanzlichen Argumentation, da die Vorinstanz formuliere, das gewählte Vorge-
hen des Anwaltes müsse "mindestens vertretbar sein", um an der gleichen Stelle
auszuführen, der Anwalt habe den Klienten umfassend zu beraten und dafür zu
sorgen, dass alle voraussehbaren und vermeidbaren Nachteile für den Klienten
auch tatsächlich vermieden werden (a.a.O.). Widersprüchlich ist diese Argumen-
tation nicht, da Letzteres Ersteres nicht ausschliesst und der Risikoabwägung von
Prozess-/Rechtsmittelaussichten letztlich immer eine gewisse Unschärfe inne-
wohnt.
2. Die Klägerin ist wie erwähnt kurz zusammengefasst der Meinung, der Be-
klagte habe im Zusammenhang mit ihren finanziellen Ansprüchen gegen ihre
frühere Arbeitgeberin fälschlicherweise nur die Staatshaftungsklage und damit
nicht den sichersten Weg verfolgt und dadurch seine anwaltliche Sorgfaltspflicht
verletzt. Er habe das Beschwerdeverfahren gegen die ausgesprochene Kündi-
gung und die Staatshaftungsklage zeitlich nicht lege artis aufeinander abgestimmt
bzw. nicht die Vereinigung dieser beiden Verfahren beantragt. Sie meint, sie habe
durch dieses Versäumnis des Beklagten einen Schaden im Umfang des Lohnaus-
falles bis zu ihrer Pensionierung und einen Rentenschaden erlitten; ausserdem
sei ihre wissenschaftliche Karriere zerstört worden.
2.1. Die Vorinstanz erwog vorab, zu beurteilen seien einzig das Verhalten resp.
die Mandatsführung des Beklagten, nicht aber die Vorgänge und Vorkommnisse
an der Universität Zürich. Die Klägerin habe daher nicht darzulegen, dass die
Verantwortlichen der Universität für den geltend gemachten Schaden einzustehen
- 6 -
hätten und erst danach die vertragswidrige Mandatsführung des Beklagten zu be-
gründen. Vielmehr habe sie zunächst darzulegen, inwiefern der Beklagte eine
Sorgfaltspflichtverletzung begangen habe und danach, welcher Schaden ihr
dadurch entstanden sei (act. 53 S. 8).
2.1.1. In seiner Berufungsschrift moniert der Rechtsvertreter der Klägerin dage-
gen die aus seiner Sicht von der Vorinstanz nur summarisch und unvollständig
wiedergegebene Vorgeschichte im Vorfeld der Kündigung des Anstellungsver-
hältnisses. Aus seiner Sicht hätte die Vorinstanz auch weitere, von ihm nament-
lich aufgeführte Aspekte mitberücksichtigen müssen (act. 51 S. 3). Mit diesen
Vorbringen wiederholt die Klägerin - wie von ihr erwähnt - ihre Darlegungen in der
Klagebegründung (act. 51 S. 2; act. 2 Ziffer II), ohne dass sie sich mit der ange-
führten Begründung der Vorinstanz auseinandersetzt. In dem Sinne genügt die
Berufungsschrift den Anforderungen von Art. 311 ZPO nicht, da in der Berufungs-
schrift konkret anzugeben ist, inwiefern die vorinstanzliche Begründung fehlerhaft
ist. Tatsächlich geht es im vorliegenden Verfahren darum, ob der Beklagte als
damaliger Rechtsvertreter der Klägerin sein Mandat in einer Weise geführt hat,
dass der Klägerin daraus ein Schaden entstanden ist. Dazu hatte die Klägerin im
erstinstanzlichen Verfahren Behauptungen vorzutragen. Indem die Klägerin die
Geschehnisse vor der Kündigung des Anstellungsverhältnisses erneut aufbringt
und berücksichtigt haben will, gehen ihre Ausführungen an der eigentlichen Pro-
zessthematik vorbei.
2.1.2 Zutreffend ist, wie die Klägerin bemerkt (act. 51 S. 4), dass mit der Einrei-
chung der Staatshaftungsklage beim Regierungsrat des Kantons Zürich am
8. Februar 2005 (vgl. act. 5/95) bei dieser Behörde ein zweites Verfahren im Zu-
sammenhang mit der Kündigung und der diesen vorangegangenen Vorgängen
anhängig gemacht worden ist. Dabei handelte es sich um ein von der Klägerin
eingeleitetes erstinstanzliches Verfahren, das der Regierungsrat allerdings dem
Universitätsrat zur Bearbeitung übertrug (vgl. act. 29/90 und act. 21/6 S. 2); das
andere, erste Verfahren betraf dagegen ein Beschwerdeverfahren gegen den Be-
schluss des Universitätsrates vom 27. Januar 2003. Unklar bleibt, was die Kläge-
rin mit ihrer Darlegung, der Beklagte habe nie behauptet, weder in den damaligen
- 7 -
Rechtsschriften noch in diesem Verfahren, dass die beiden Verfahren strikte von-
einander getrennt werden konnten (act. 51 S. 4), vorbringen will, da sie vorgängig
moniert, der Beklagte habe mit Einreichung des Schadenersatzbegehrens keinen
Vereinigungs- oder Koordinierungsantrag gestellt (ebenda), was zwei Verfahren
voraussetzt - wobei offen bleiben muss, ob einem solchen Antrag stattgegeben
worden wäre - und zugleich meint, die beiden Verfahren seien gewissermassen
identisch, was bedeuten könnte, die Staatshaftungsklage sei überflüssig gewesen
oder aber umgekehrt, letztere habe das Beschwerdeverfahren obsolet gemacht
bzw. beide Verfahren seien ineinander aufgegangen. In diesem Zusammenhang
ist anzufügen, dass die Klägerin in ihrer Klagebegründung ausführen liess, sie
habe vom Beklagten rechtzeitig verlangt, diverse weitere Verfahren inkl. Gel-
tendmachung von Schadenersatz zu initiieren. Die Anfechtung einer allfälligen
Kündigung in Verbindung mit einer Klage auf Wiederanstellung und eine Staats-
haftungsklage gegen die Universität wegen widerrechtlicher Persönlichkeitsverlet-
zung verbunden mit einer Entschädigungsforderung und weitere Klagen seien al-
lerdings einer einvernehmlichen Regelung der Angelegenheit entgegengestan-
den, was der Beklagte gewusst habe. Obschon keine Einigung zustande gekom-
men sei und trotz ihres Wunsches habe sich der Beklagte allein auf die Anfech-
tung der Kündigung und die Staatshaftungsklage konzentriert (act. 2 S. 70). Damit
gibt die Klägerin zu erkennen, dass sie im Grunde der Auffassung ist, der Beklag-
te hätte auch die weiteren von ihr gewünschten rechtlichen Schritte einleiten müs-
sen, was ihren Vorwurf an den Beklagten, er hätte den Regierungsratsbeschluss
anfechten und keine Staatshaftungsklage erheben oder zumindest eine Koordi-
nierung/Vereinigung der beiden Verfahren beantragen sollen, entkräftet. Dies
braucht aber nicht weiter vertieft zu werden, da die Klägerin letztlich die Sorgfalts-
pflichtverletzung des Beklagten in der unterlassenen Anfechtung des Regierungs-
ratsbeschlusses sieht (act. 2 S. 44 f.; act. 51 S. 9 Rz 17). Die Vorinstanz hatte
daher keine Veranlassung, sich im Einzelnen mit der von der Klägerin beanstan-
deten nicht realisierten Gesamtstrategie des Beklagten auseinanderzusetzen.
Nicht weiter einzugehen ist daher auf die in der Berufungsschrift erhobenen Vor-
würfe an den Beklagten bezüglich der nicht umgesetzten Gesamtstrategie resp.
angeblich verpasster Fristen im Bereich der Einreichung von Strafanzeigen gegen
- 8 -
Verantwortliche der Universität Zürich und von Einzelpersonen etc. (act. 51 S. 9 ff.
Rz 17-18). Inwiefern diese Verfahren der Klägerin zur Durchsetzung ihrer finanzi-
ellen Ansprüche gedient hätten, lässt sie nicht ausführen und ist auch nicht er-
sichtlich, da der Klägerin allfällige Ansprüche aus Lohn/Renten etc. gegebenen-
falls gegenüber der Universität zustanden, nicht aber gegenüber Einzelpersonen.
2.2. Nicht zu beanstanden ist, dass die Vorinstanz bei der Anspruchsprüfung der
geltend gemachten Schadenersatzforderung sich zunächst mit der behaupteten
Sorgfaltspflichtverletzung, d.h. der behaupteten Vertragsverletzung durch den Be-
klagten befasst hat (act. 53 S. 7 und S. 14 f.). Was die Klägerin in diesem Zu-
sammenhang mit ihrer Bemerkung ausdrücken will, die historisch dogmatischen
vier Pfeiler der Anspruchsbeurteilung flössen zunehmend ineinander und machten
einer pragmatisch wertenden Zuordnung von Risikobereichen Platz, was die Vor-
instanz überhaupt nicht berücksichtigt habe (act. 51 S. 5), ist nicht ersichtlich; wer
aus Vertrag Schadenersatz geltend macht, hat das schädigende Ereignis (Ver-
tragsverletzung), den eingetretenen Schaden, den adäquaten Kausalzusammen-
hang zwischen schädigendem Ereignis und eingetretenem Schaden und das Ver-
schulden des Schädigers zu benennen und zu belegen (vgl. betr. Auftrag: BSK
OR I-Weber, 6. Aufl. 2015, Art. 398 N 30). Nur wenn alle diese Voraussetzungen
erfüllt sind, ist dem Ansprecher Schadenersatz zuzusprechen. Fehlt ein Element,
ist der Anspruch abzuweisen.
2.2.1 Bei ihrer Anspruchsprüfung verneinte die Vorinstanz eine Sorgfaltspflichtver-
letzung durch den Beklagten und hielt namentlich fest, dass aus dem Umstand al-
leine, dass der Beklagte den Regierungsratsbeschluss vom 9. März 2005, mit
welchem die Anträge der Klägerin teilweise gutgeheissen worden waren, nicht
angefochten habe, nicht geschlossen werden könne, er habe sich als Anwalt
diesbezüglich nicht gewissenhaft und damit sorgfaltswidrig verhalten. Weiter er-
wog die Vorinstanz, dass nach Ansicht des Verwaltungsgerichtes sehr wohl eine
zusätzliche Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen in einem Staatshaf-
tungsverfahren möglich und zulässig sei und nicht apriori eine res iudicata zu ei-
nem Kündigungsanfechtungsverfahren darstelle. Der Beklagte habe der Klägerin
zu den Schritten geraten, die geeignet erschienen seien, das angestrebte Ziel -
- 9 -
die Zusprechung von Schadenersatz auf Grundlage des Haftungsgesetzes - zu
erreichen (act. 53 S. 14).
2.2.2 Die Klägerin ist demgegenüber der Ansicht, mit der unbestrittenen Nichtan-
fechtung des Beschlusses des Regierungsrates vom 9. März 2005 sei die Sorg-
faltspflichtverletzung bereits gegeben. Damit stellt die Klägerin ihre Sicht derjeni-
gen der Vorinstanz entgegen, ohne sich allerdings mit deren Argumentation zu
befassen. Diese hatte nebst dem bereits Ausgeführten erwogen, die Klägerin ha-
be unterlassen darzulegen, inwiefern dieses angebliche Versäumnis eine Sorg-
faltspflichtverletzung darstelle (act. 53 S. 14). Dazu hätte gehört, dass die Kläge-
rin konkret unter Angabe bestimmter Tatsachen behauptet hätte, die Anfechtung
des fraglichen Regierungsratsbeschlusses hätte ihr ein günstigeres Resultat im
Sinne einer deutlich höheren Entschädigung beschert bzw. die damit befassten
Gerichte hätten einen für sie vorteilhafteren Entscheid gefällt, resp. der Beklagte
hätte bereits im Rahmen der Anfechtung der Kündigung die weiteren - mit der Er-
hebung der Staatshaftungsklage - geltend gemachten finanziellen Ansprüche der
Klägerin gegenüber der Universität Zürich einbringen müssen. Solches hat sie nie
behauptet - weder vor Vorinstanz noch in ihrer Berufungsschrift - und sie behaup-
tet auch im Berufungsverfahren nicht, entsprechende Behauptungen im erstin-
stanzlichen Verfahren vorgetragen zu haben, welche die Vorinstanz fälschlicher-
weise nicht berücksichtigt und gewürdigt habe. Vielmehr beschränkt sie sich im
Berufungsverfahren darauf festzuhalten, dass mit der unbestrittenen Nichtanfech-
tung des Beschlusses des Regierungsrates vom 9. März 2005 die Sorgfalts-
pflichtverletzung bereits gegeben sei (act. 51 S. 9 Rz 17). Dies trifft wie ausge-
führt nicht zu. Im übrigen hat sich das Verwaltungsgericht in seinem Entscheid
vom 16. September 2009 ausführlich mit den verschiedenen Verfahren - Anfech-
tung der Kündigung; Staatshaftungsklage - und ihren Rechtsfolgen bei Ansprü-
chen von staatlichen Angestellten auseinandergesetzt und festgehalten, die Mög-
lichkeit, im Rechtsmittelverfahren gegen die Kündigung eine Entschädigung zu
beantragen, führe nicht zum Ausschluss des Staatshaftungsverfahrens wegen
Vorliegens einer res iudicata und auch nicht zum Nichteintreten auf das Haf-
tungsbegehren wegen verspäteter Geltendmachung (act. 21/7 S. 12 f. Ziff. 4.7).
Bei der Beurteilung der konkreten tatsächlichen Behauptungen resp. den Grund-
- 10 -
lagen für die geltend gemachten Ansprüche aus Staatshaftung kam das Verwal-
tungsgericht zum Schluss, der zugrunde liegende Sachverhalt sei in beiden Fällen
der gleiche, d.h. die Klägerin stütze ihre Ansprüche im Staatshaftungsverfahren
ausschliesslich auf die gleichen Sachverhaltselemente, die Gegenstand des Kün-
digungsverfahrens waren (act. 21/7 S. 16 Ziff. 5.3.3.). Aus diesem Grund wies das
Verwaltungsgericht die Beschwerde der Klägerin ab. Anhand der verwaltungsge-
richtlichen Erwägungen lässt sich jedenfalls nicht herleiten, einer Staatshaftungs-
klage habe von vorneherein kein Erfolg beschieden sein können; vielmehr blieb
dieser Klage die Beurteilung versagt, weil das Verwaltungsgericht bei der konkre-
ten Prüfung der vorgebrachten Tatsachenbehauptungen zur Auffassung gelangte,
dieses Verfahren beruhe auf dem gleichen Sachverhalt wie das rechtskräftig be-
urteilte Kündigungsanfechtungsverfahren. Dabei handelte es sich - wie die Vor-
instanz zutreffend festhielt - um eine Frage der gerichtlichen Würdigung, deren
Beantwortung zum von der Klägerin als Mandantin selbst zu tragenden Prozessri-
sikos gehört (act. 53 S. 14 f.). Dies stellt die Klägerin in der Berufung nicht in Fra-
ge.
2.2.3. Wenn die Klägerin weiter ausführen lässt, der Beklagte sei seiner Informa-
tionspflicht nicht nachgekommen, was haftpflichtrechtliche Folgen zeitigen könne
(act. 51 S. 11 Rz 19), so ist unklar, was sie diesbezüglich ableiten will. Sollte sie
damit vortragen wollen, der Beklagte habe sie über den Regierungsratsbeschluss
nicht rechtzeitig informiert, so wäre sie auf ihre Darstellung in der Klagebegrün-
dung hinzuweisen, wonach er ihr beliebt gemacht habe, den Regierungsratsbe-
schluss zu akzeptieren (act. 2 S. 44).
2.3. Vor Vorinstanz liess die Klägerin in der Klagebegründung ausführen, der
Beklagte habe zum gleichen Sachverhalt zwei völlig verschiedene Verfahren bei
der gleichen Instanz angestrebt und damit eigentlich - ohne jegliche Sicherungs-
massnahmen - elementare Sorgfaltspflichten verletzt (act. 2 S. 46). Inwiefern zwei
parallel laufende Verfahren ein grundlegendes sorgfaltspflichtwidriges Verhalten
des Beklagten darstellen sollen, ergibt sich hieraus nicht. Ebenso bleibt unklar
resp. offen, welche Sicherungsmassnahmen zu welchem Zweck der Beklagte zu
treffen unterlassen haben soll. Dazu ist kurz der zeitliche Ablauf zu erläutern: die
- 11 -
Staatshaftungsklage wurde kurz vor Eintritt der Verjährung angehoben; ein länge-
res Zuwarten war jedenfalls nicht geboten. Bei ihrer Einleitung war sodann offen,
wann und wie das pendente Beschwerdeverfahren entschieden werden würde.
Wenn die Klägerin in der Berufung ausführt, es sei auch darum gegangen, den
nötigen Druck gegenüber der Gegenseite aufrecht zu erhalten zwecks allfälliger
vergleichsweiser Erledigungen (act. 51 S. 8 Rz 15), so bleibt unklar, inwiefern
diesem Zweck die angehobene Schadenersatzklage über einen Millionenbetrag
nicht hätte dienen sollen bzw. weshalb die Anfechtung des später ergangenen
Regierungsratsbeschlusses, der der Klägerin im Verhältnis zu ihrer klageweise
geltend gemachten Forderung nur einen bescheidenen Betrag zusprach, besser
hätte geeignet sein sollen. Wenn die Klägerin vortragen lässt, der Anwalt dürfe
nicht alles auf eine Karte setzen und insbesondere mit Blick auf vorteilhafte ver-
gleichsweise Lösungen zu Lasten seiner Klientschaft unnötige Risiken eingehen
(act. 51 S. 9), ist dies vor dem Hintergrund der Höhe der in den beiden Verfahren
verlangten Entschädigungen nicht nachvollziehbar.
2.4. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Klägerin auch im Berufungs-
verfahren nicht aufzeigt, worin das pflichtwidrige Verhalten des Beklagten bestan-
den haben soll resp. dass eine Anfechtung des Regierungsratsbeschlusses ihr die
verlangte Entschädigung gebracht hätte.
3. Fehlt es damit an einem Element der geltend gemachten Schadenersatz-
pflicht, kann an sich auf die Prüfung der weiteren Teilaspekte verzichtet werden.
Die Vorinstanz prüfte der Vollständigkeit halber die weiteren Haftungsvorausset-
zungen gleichwohl, wobei sie deren Vorliegen im einzelnen und gesamthaft ver-
neinte und die Klage abwies (act. 53 S. 17-21).
3.1.1. In Bezug auf den geltend gemachten Schaden - Lohnausfall und Renten-
schaden - erwog die Vorinstanz, es gebe in der Schweiz keine Anstellungen auf
Lebenszeit und eine solche sei der Klägerin im Wahlbeschluss auch nicht zugesi-
chert gewesen; die Wahl auf die Dauer von sechs Jahren sei unter dem Vorbehalt
der vorzeitigen Beendigung der Amtsdauer infolge Änderung der massgeblichen
Gesetzes- oder Verfassungsbestimmungen erfolgt (vgl. act. 5/7 S. 1; act. 53
S. 17 f.). Ergänzend ist anzufügen, dass die Beamtung der Staatsbediensteten
- 12 -
per 1. Januar 2000 aufgehoben und das Arbeitsverhältnis in eine unbefristete,
aber auch kündbare, Anstellung umgewandelt wurde (vgl. act. 5/72 S. 1 f.; Perso-
nalgesetz LS 177.10, §§ 1 und 13). Wenn die Klägerin nunmehr rügt, sie habe im
vorinstanzlichen Verfahren geltend gemacht, es sei ihr im Vorfeld ihrer Berufung
nach Zürich vom damaligen Rektor zugesichert worden, "ihr Lehrstuhl sei der si-
cherste an der Fakultät überhaupt" (vgl. act. 2 S. 6) resp. der damalige Rektor ha-
be ihr eine de facto Bestandesgarantie - wie in Deutschland - zugesichert (act. 28
S. 7 Rz 29), was die Vorinstanz zu würdigen unterlassen habe (act. 51 S. 12
Rz 21), ist ihr entgegenzuhalten, dass der Wahlbeschluss des Regierungsrates
vom tt.mm.1997 betreffend ihre Berufung keine Zusicherung auf eine Lebensan-
stellung oder eine Beibehaltung der personalrechtlichen Bestimmungen Deutsch-
lands enthält. Im Übrigen sind ihre diesbezüglichen Darlegungen reichlich unbe-
stimmt und aus sich heraus nicht eindeutig, sondern interpretationsbedürftig. Zu
erwähnen ist ferner, dass auch bei einer sachlich nicht gerechtfertigten Kündigung
nach § 18 Abs. 3 Personalgesetz kein Anspruch auf eine Wiedereinstellung be-
steht. Dass das Verhältnis zwischen der Klägerin und der Universität Zürich zer-
rüttet war, was auch die Klägerin einräumt (act. 51 S. 11 Rz 20), hat die Vor-
instanz korrekt festgehalten, ohne der Klägerin an diesem Umstand die haupt-
sächlichste oder überwiegende Verantwortung zuzuweisen (act. 53 S. 18). Vor
diesem Hintergrund hat die Vorinstanz zu Recht erwogen, es könne nicht mit
überwiegender Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass diese Ein-
schätzung im Falle der Anfechtung des Regierungsratsbeschlusses von den hö-
heren Instanzen anders ausgefallen, die Kündigung für nichtig und die Wiederein-
stellung der Klägerin angeordnet worden wäre (ebenda). Zu diesen Erwägungen
äussert sich die Klägerin in ihrer Berufungsschrift nicht (act. 51 S. 11-13), so dass
Weiterungen unnötig sind.
3.1.2. Nicht zu beanstanden ist, dass die Vorinstanz die Angaben der Klägerin in
ihren Eingaben zur geltend gemachten Zerstörung der Karriere und der geforder-
ten Genugtuung als ungenügend taxierte (act. 53 S. 18), legte die Klägerin doch
keinerlei Unterlagen zu den verschiedenen von ihr gehaltenen Vorträgen ein,
sondern bezifferte ihre bisherigen Nebeneinkünfte mit einem Pauschalbetrag
(act. 2 S. 77 f., act. 28 S. 27 f.), was nicht ausreicht. Zur Genugtuungsforderung
- 13 -
äusserte sie sich zudem nicht konkret, sondern fasste diese unter dem Titel "Ver-
lust der wissenschaftlichen Karriere" zusammen (act. 2 S. 77). In ihrer Berufungs-
schrift setzt sie sich mit den vorinstanzlichen Ausführungen nicht näher auseinan-
der, sondern hält diese für unzulässig (act. 51 S. 12 Rz 21), was ungenügend ist,
so dass darauf nicht weiter eingegangen werden muss.
3.1.3. Was die weiteren Forderungen angeht, welche die Vorinstanz zu Recht für
nicht ausgewiesen hielt (act 53 S. 19), bringt die Klägerin in der Berufungsschrift
nichts vor. Weiterungen dazu sind daher unnötig.
3.1.4. Zusammenfassend ist mit der Vorinstanz festzuhalten (act. 53 S. 19), dass
die Klägerin die von ihr geltend gemachten Schadenspositionen nicht ausreichend
dargelegt hat.
3.2. Was den Kausalzusammenhang zwischen der behaupteten Vertragsverlet-
zung und dem geltend gemachten Schaden angeht, hat die Vorinstanz zutreffend
erwogen, es obliege der Klägerin darzulegen, dass die von ihr behauptete unsorg-
fältige Mandatsführung durch den Beklagten ursächlich gewesen sei für die von
ihr geltend gemachten Schadenspositionen (act. 53 S. 19). Bei der Beurteilung
der diesbezüglichen Vorbringen der Klägerin hielt die Vorinstanz diese indessen
nicht für ausreichend in dem Sinne, dass bei einem Weiterzug des Regierungs-
ratsentscheides mit überwiegender Wahrscheinlichkeit mit einem anderen Ent-
scheid sowie einer höheren Entschädigung oder gar einer zusätzlichen Genugtu-
ung zu rechnen gewesen wäre (act. 53 S. 20 f.).
Soweit die Klägerin in diesem Zusammenhang auf allgemeine Lehrmeinun-
gen zurückgreift (act. 51 S. 13 f. Rz 26), hilft ihr dies nichts, da sie sich in der Be-
rufungsschrift konkret zur Begründung der Vorinstanz äussern und ausführen
muss, inwiefern diese falsch ist und geändert werden sollte. In ihrer Berufungsbe-
gründung führt sie sodann nur generell an, der Verzicht auf Anfechtung des regie-
rungsrätlichen Beschlusses vom 9. März 2005 sei aufgrund der allgemeinen Le-
benserfahrung geeignet gewesen, den gemäss Klageschrift präsentierten Scha-
den herbeizuführen oder jedenfalls zu begünstigen (act. 51 S. 14 Rz 26). Damit
setzt sie sich mit den vorinstanzlichen Erwägungen nicht auseinander; im Übrigen
- 14 -
hatte sie im erstinstanzlichen Verfahren nur ganz allgemeine Überlegungen zum
adäquaten Kausalzusammenhang angestellt und kaum einen Bezug zum Han-
deln resp. Unterlassen des Beklagten und dem behaupteten Schaden vorge-
nommen (act. 2 S. 68 f.). Weiterungen sind daher auch diesbezüglich nicht erfor-
derlich.
3.3. Soweit die Klägerin in der Berufungsschrift vorträgt, es treffe den Beklagten
ein Verschulden und selbst die Vorinstanz und die Gegenseite behaupteten nicht
das Gegenteil (act. 51 S. 14 Rz 28), ist zu betonen, dass die Vorinstanz einzig
allgemein festgehalten hat, dass das Verschulden grundsätzlich vermutet werde,
wenn eine Sorgfaltspflicht nachgewiesen sei (act. 53 S. 21). Wegen Fehlens der
Haftungsvoraussetzungen sah die Vorinstanz jedoch davon ab, Ausführungen
zum möglichen Exkulpationsbeweis des Beklagten anzustellen (a.a.O.). Die Dar-
stellung der Klägerin, die Vorinstanz sei von einem Verschulden des Beklagten
ausgegangen (act. 51 S. 14 Rz 28), trifft daher nicht zu. Sodann erübrigen sich
mit der Vorinstanz Erwägungen zum möglichen Exkulpationsbeweis des Beklag-
ten, da die übrigen Haftungsvoraussetzungen fehlen.
4. Zusammenfassend erweist sich die Berufung als unbegründet. Die Klage ist
abzuweisen und das vorinstanzliche Urteil ist zu bestätigen.
III. Kosten-und Entschädigungsfolge
Ausgangsgemäss sind der unterliegenden Klägerin die Kosten des Berufungsver-
fahrens aufzuerlegen. In Anbetracht des eher geringen Aufwandes ist die Ent-
scheidgebühr auf Fr. 21'000.‒ festzusetzen und aus dem von der Klägerin geleis-
teten Kostenvorschuss zu beziehen.
Da der Beklagte keine Berufungsantwort zu erstatten hatte, ist ihm kein entschä-
digungspflichtiger Aufwand entstanden, den die Klägerin zu ersetzen hätte.
- 15 -