Decision ID: 4179fb04-1452-4775-8e5a-9aaaf6517bed
Year: 2016
Language: de
Court: ZH_OG
Chamber: ZH_OG_001
Canton: ZH
Region: Zürich
Law Area: civil_law
Law Sub-area: nan
Label: dismissal

Facts:
betreffend Ungültigkeit einer letztwilligen Verfügung
Berufung gegen ein Urteil der I. Abteilung des Bezirksgerichtes Bülach vom
11. Mai 2016; Proz. CP150002
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Rechtsbegehren:
1. Es sei das Testament B._ vom 20.10.2013 für ungültig zu erklären;
2. unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten des Beklagten (unter  der CHF 600.00 an Kosten für die Klagebewilligung), die Entschädigung zuzüglich der MWSt zum dannzumaligen Satz, derzeit zu 8%.
(act. 1 S. 2)
Urteil des Bezirksgerichtes Bülach:
1. Es wird festgestellt, dass das Testament vom 20. Oktober 2013 nichtig ist.
2. Die Entscheidgebühr wird auf Fr. 8'190.– festgesetzt. Allfällige weitere  bleiben vorbehalten.
3. Die Gerichtskosten werden dem Beklagten auferlegt, jedoch mit dem  der Kläger verrechnet. Der Beklagte wird verpflichtet, den  die Gerichtskosten in Höhe von Fr. 8'190.– zu ersetzen.
4. Der Beklagte wird verpflichtet, den Klägern eine Parteientschädigung von Fr. 10'864.80 (inkl. Mehrwertsteuer) zu bezahlen. Zudem hat der Beklagte den Klägern die Kosten des Schlichtungsverfahrens von Fr. 600.– zu .
5. (Mitteilungen, Rechtsmittel)
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Berufungsanträge:
des Beklagten:
1. Es sei das Urteil des Bezirksgerichts Bülach vom 11. Mai 2016 im Verfah-
ren CP150002 vollumfänglich aufzuheben und die Klage zufolge  abzuschreiben.
2. Eventualiter sei die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzu-
weisen.
3. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zuzüglich MWSt zu Lasten
der Klägerin und Berufungsbeklagten.
(act. 30 S. 2)

Considerations:
Erwägungen:
1.1 Die Kläger sind die Erben des am tt. März 2014 verstorbenen B._.
Dieser hatte dem Beklagten am 15. August 2013 seinen Miteigentumsanteil am
Grundstück Kat. Nr. ..., ... [Adresse] verkauft. An den Kaufpreis wurde ein lebens-
langes Wohnrecht des Verkäufers im verkauften Objekt angerechnet, und ein Be-
trag von Fr. 88'600.-- wurde als Darlehen stehen gelassen (act. 14/1). Am 20. Ok-
tober 2013 unterzeichnete B._ ein Papier, das mit "Testament: B._"
überschrieben ist und Folgendes bestimmt: Wenn das Wohnrecht darum gelöscht
werde, weil es der Berechtigte nicht mehr ausüben könne, werde das Darlehen
dem Borger im dannzumal noch nicht zurückbezahlten Betrag erlassen,. Der Text
ist mit Maschine geschrieben, und einzig neben dem Ort "H._" ist von Hand
geschrieben "20. 10.13", und neben "B._: " ist dieser Name ebenfalls von
Hand hingesetzt (act. 4/3). Um dieses Papier dreht sich der Prozess.
1.2 Am 24. August 2015 reichten die Kläger die Klage mit dem eingangs
genannten Begehren ein. In der Klageantwort verlangte der Beklagte,
"Es sei Vormerk zu nehmen, dass der Beklagte bereits mit Schreiben vom 14. November 2014 anerkannt hat, dass das Schriftstück vom 20. Oktober 2013 (act. 4/3), betitelt mit 'Testament: B._', kein Testament im Sinne
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der Artikel 467 und 498 ff. des ZGB ist und entsprechend sei die Klage vom 24. August 2015 als durch vorprozessuale Anerkennung erledigt ."
(act. 11 S. 2)
In der mündlichen Replik stellten die Kläger die Anträge,
"1. Es sei Vormerk zu nehmen davon, dass der Beklagte die Ungültigkeit des Testamentes in der Klageantwort vom 26.10.2015 anerkannt hat und es sei das Verfahren wegen Gegenstandslosigkeit in Folge Anerkennung , unter KuEF zulasten des Beklagten, die Entschädigung zuzüglich MWSt 8%;
2. eventualiter sei die Klage im Sinne der Anträge in der Klageschrift vom 24.8.2015 gutzuheissen, unter KuEF zulasten des Beklagten, die  zuzüglich der MWSt zu 8%."
(act. 18 S. 1)
In der Duplik hielt der Beklagte an seinem ersten Vortrag fest (act. 20).
Vergleichsgespräche unter den Parteien führten zu keinem Ergebnis (Prot. I
S. 24; act. 25), und am 11. Mai 2016 fällte das Bezirksgericht das angefochtene
Urteil.
2. Die Berufung wurde rechtzeitig erhoben (act. 28 und 30). Der Beklagte
leistete den ihm auferlegten Kostenvorschuss von Fr. 7'400.-- auf erste Fristan-
setzung hin (act. 37).
Weitere prozessleitende Verfügungen wurden nicht getroffen.
3.1 Der Beklagte verlangt, das Verfahren sei als durch Anerkennung erle-
digt abzuschreiben. Er argumentiert allerdings gar nicht damit, dass er die Klage
anerkannt habe, sondern was das streitige Dokument seiner Ansicht nach dar-
stellt (act. 30 Rz. 11 ff.).
Der Gegenstand des Zivilprozesses wird durch das Rechtsbegehren be-
stimmt (Art. 221 Abs. 1 lit. b ZPO; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht,
3. Aufl. 1979 S. 193 f.). Anerkennung im zivilprozessualen Sinn bedeutet, dass
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die beklagte Partei gegenüber dem Gericht erklärt, sie unterziehe sich diesem
Begehren (Art. 241 Abs. 1 ZPO; Guldener op. cit. S. 399 f.; Engler, OFK-ZPO
Art. 241 N. 2; Dike Komm-Kriech, 2. Aufl. 2016 Art. 241 N. 6). Sie ist nur im Pro-
zess denkbar.
Das Rechtsbegehren lautete, das Testament B._s vom 20. Oktober
2013 sei für ungültig zu erklären (das Bezirksgericht hat seinem Urteil etwas an-
deres als "Rechtsbegehren" vorangestellt; das war aber nicht das Rechtsbegeh-
ren, sondern ein prozessualer Antrag). Dass er das anerkannt habe, macht der
Beklagte in der Berufung nicht geltend. Sein Hauptstandpunkt ist daher unbe-
gründet, wie das auch das Bezirksgericht zutreffend gesehen hat (Urteil E. 7.3).
3.2 Bemerkenswert ist, dass beide Parteien dem Bezirksgericht vortrugen,
die Klage sei anerkannt worden (vorstehend, E. 1.2).
Das Gericht darf im Bereich der Dispositionsmaxime den Prozess nicht wei-
terführen, wenn kein Streit mehr besteht (Guldener, op. cit. S. 148). Richtig ver-
standen waren sich die Parteien aber gerade nicht einig. Der Beklagte argumen-
tierte, das Dokument vom 20. Oktober 2013 sei keine letztwillige Verfügung und
darum könne sich die Frage der Formungültigkeit gar nicht stellen (act. 11 Rz. 18
ff.), wogegen die Kläger darauf beharrten, es sei die Ungültigkeit "des Testamen-
tes" anerkannt worden (act. 18 S. 1 unten und passim). Damit lag kein Fall vor,
der zum Abschreiben des Verfahrens aufgrund von Erklärungen der Parteien im
Prozess hätte führen können.
3.3 Richtig hat es das Bezirksgericht nicht dabei bewenden lassen, dass
keine Anerkennung des Rechtsbegehrens erklärt worden war. Im Sinne von
Art. 18 OR und Art. 52 ZPO prüfte es, was die irrige Ausdrucksweise des Beklag-
ten bedeuten konnte. Zivilprozessual warf der Beklagte im Grund die Frage nach
dem rechtlichen Interesse der Kläger auf (Art. 59 Abs. 2 lit. a ZPO), indem er gel-
tend machte, eine vorprozessuale Erklärung seines Anwaltes habe den Prozess
unnötig gemacht. In der Berufung kritisiert er, das Bezirksgericht habe sich nicht
mit seiner Argumentation auseinandergesetzt, es sei "grundsätzlich eher" ein gül-
tiges Rechtsgeschäft unter Lebenden als eine ungültige Verfügung von Todes
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wegen anzunehmen. Das Wohnrecht sei nämlich nicht erst mit dem Tod des Erb-
lassers erloschen, sondern bereits im Zeitpunkt des Spitaleintrittes und der Pflege
auf der Intensivstation ab dem tt. Februar 2014, resp. nach der Verlegung auf die
Palliativ-Abteilung am tt. März 2014. Zudem sprächen die Auslegung dem Sinn
nach und die Verschiedenheit zweier ähnlicher Dokumente dafür, dass das heute
im Streit liegende gerade keine letztwillige Verfügung sein sollte. Eine letztwillige
Verfügung könne einseitig widerrufen werden, ein Schenkungsversprechen aber
nicht. Und das angebliche "Testament" sei nie zur Eröffnung eingereicht worden,
was belege, dass es niemand als Testament angesehen habe (im Einzelnen
act. 30 S. 7 ff.).
Alle diese Argumente werden erheblich sein für den materiellen Streit dar-
über, ob dem Beklagten mit dem fraglichen Dokument das Darlehen (oder sein
Rest) erlassen worden sei. Der Gesichtswinkel des schutzwürdigen Interesses ist
ein anderer: es kommt darauf an, ob das anbegehrte Urteil den Klägern einen
sinnvollen Vorteil verschaffen kann. Ob ein anderer Weg zu einem schnelleren
und besseren Rechtsschutz führen könnte, ist nicht erheblich (KuKo ZPO-Domej
2. Aufl., Art. 59 N. 24). Es wird sogar vertreten, auch an einer offenkundig unbe-
gründete Klage bestehe das erforderliche Interesse (Guldener, op. cit. S. 205 Fn.
3 am Ende). Jedenfalls besteht das Interesse dann, wenn unterschiedliche Auf-
fassungen denkbar sind ‒ gerade dann schafft dem Kläger ein Urteil darüber ei-
nen Erkenntnisgewinn im Hinblick auf sein weiteres Vorgehen.
Offenkundig hat der Beklagte ein Interesse daran, dass seine (Rest-)Schuld
aus dem Darlehen erlassen ist, und im Interesse der Kläger liegt es, dass der Er-
lass nicht erfolgte. Falls es dafür auf das heute streitige Papier ankommt, ist der
Erlass dann formgültig, wenn der Erlass unter Lebenden verfügt wurde: dann
reichte dafür die einfache Schriftlichkeit (Art. 243 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 13
OR). Falls der Erlass von Todes wegen erfolgte, fehlt es an der Handschriftlichkeit
und ist er formungültig (Art. 505 Abs. 1 ZGB). Nach der Formulierung kann der
Erblasser beide Fälle gemeint haben: das Wohnrecht konnte darum gelöscht
werden, weil der Berechtigte pflegebedürftig wurde und nach vernünftigem Er-
messen nicht in das Haus zurück kehren konnte - das wäre die Variante der Ver-
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fügung unter Lebenden. Das Wohnrecht erlosch aber auch mit dem Tod des Be-
rechtigten - und falls das gemeint war und eintrat, war die Verfügung an den Tod
geknüpft, "von Todes wegen" aufgestellt und damit formbedürftig. Das Rechts-
schutzinteresse der Kläger an ihrer Klage fehlte nur dann, wenn die zweite Vari-
ante so eindeutig ausgeschlossen wäre, dass sie an der Klärung der Frage kein
vernünftiges Interesse hätten, die Klage vielmehr als völlig sinnlos erschiene. Das
ist nicht der Fall.
- Der Beklagte sagt selber, es sei "grundsätzlich eher" ein gültiges
Rechtsgeschäft unter Lebenden als eine ungültige Verfügung von Todes wegen
anzunehmen. Es ist also nach seiner eigenen Darstellung keinesfalls sicher, dass
eine Erklärung, welche sowohl als Rechtsgeschäft unter Lebenden als auch als
Verfügung von Todes wegen beurteilt werden kann, immer das erstere sein muss.
Dem ist zuzustimmen.
- Falls das Wohnrecht nicht erst mit dem Tod des Erblassers (am tt.
März 2014) erloschen ist, sondern bereits im Zeitpunkt des Spitaleintrittes und der
Pflege auf der Intensivstation ab dem tt. Februar 2014 (act. 4/6 S. 7), resp. nach
der Verlegung auf die Palliativ-Abteilung am tt. März 2014, dürfte das streitige
Papier als letztwillige Verfügung in der Tat bedeutungslos sein. Man kann aller-
dings wohl in guten Treuen unterschiedlicher Meinung sein zur Frage, ob die Spi-
talpflege (wenn auch wegen einer schweren und letztlich tödlichen Krankheit) von
nur gerade fünfzehn Tagen Dauer einen eigenständigen Grund zur Löschung des
Wohnrechts darstellte. In diesem Zusammenhang darf auch berücksichtigt wer-
den, dass der Beklagte selber in dem vorprozessualen Brief vom 14. November
2014 schreiben liess, das Wohnrecht "wäre" erloschen, "wenn B._ in ein Al-
ters- oder Pflegeheim übergesiedelt wäre" (act. 14/4) - und damit offenbar die
kurze Hospitalisierung vor dem Tod des Erblassers nicht ohne Weiteres und klar
als Grund für das Erlöschen des Wohnrechts ansah.
- Die Auslegung einer Erklärung führt nur selten zu einem ganz eindeuti-
gen Resultat, auch wenn ein bestimmter Sinn nahe liegen mag. Das streitige Pa-
pier ist immerhin mit "Testament" überschrieben, und dass ein solches die Verfü-
gung über Vermögenswerte auf den Tod des Verfügenden enthält, ist allgemein
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bekannt. Von da her ist es keinesfalls auszuschliessen, dass B._ den
Schuld-Erlass (auch) für den Fall seines Todes beabsichtigte. Auffällig ist das Ne-
beneinander zweier fast gleichlautender Dokumente, darauf weist der Beklagte
zutreffend hin: neben dem im vorliegenden Verfahren streitigen gibt es eine weite-
re Verfügung vom 14. August 2013 zu Gunsten des Beklagten (act. 14/3, act. 19/1
Anhang). In welchem Verhältnis diese Dokumente nach Auffassung des Verfü-
genden zu einander stehen sollten, ist nicht ohne Weiteres klar. Insbesondere
scheint das vom 14. August 2013 ebenso wie das vom 20. Oktober 2013 Anord-
nungen für die zwei möglichen Varianten zu enthalten, dass das Wohnrecht ent-
weder durch den Tod des Berechtigten oder aber dadurch erlosch, dass dieser es
dauernd nicht mehr ausüben konnte: für eine rein testamentarische Anordnung
hätte es genügt zu bestimmen, dass dem Borger beim Tod des Darleihers der
dannzumal offene Betrag des Darlehens erlassen sei. Es lässt sich daher auch
aus dem Nebeneinander der beiden Dokumente nicht eindeutig ableiten, das ers-
te stelle keine letztwillige Verfügung dar.
- Der Beklagte hat wohl Recht mit dem Hinweis, dass eine letztwillige
Verfügung einseitig widerrufen werden kann, ein Schenkungsversprechen aber
nicht. Daraus lässt sich aber nichts Eindeutiges gewinnen für die Frage, was
B._ mit dem ersten "Testament" beabsichtigte, namentlich ob er sich fest
binden wollte oder ob er sich eine gegenteilige Anordnung vorbehielt.
- Das "Testament" vom 20. Oktober 2013 wurde offenbar nicht zur amtli-
chen Eröffnung eingereicht. Der Beklagte schliesst daraus, dass niemand es als
letztwillige Verfügung ansah. Dazu ist zu bemerken, dass es vorweg die Pflicht
des Vaters des Beklagten gewesen wäre, das Papier einzuliefern, weil offenbar er
es war, der es aufbewahrte oder mindestens auffand (Art. 556 Abs. 1 ZGB;
act. 4/8). Nachdem es nun allen Beteiligten bekannt ist, scheinen Weiterungen
nicht zwingend. Für die heutige Frage ist der Umstand der (nicht-)Einlieferung
nicht entscheidend. Die Kläger haben wohl ein Interesse daran, dass das Papier
als letztwillige Verfügung zu verstehen ist - weil diese dann formungültig ist. Dass
(auch) sie die ihnen von Art. 556 ZGB auferlegte Pflicht verletzten, ist aber für die
rechtliche Beurteilung nicht schlüssig. Insbesondere kann ihnen nicht ein (offen-
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barer) Rechtsmissbrauch vorgeworfen werden, wenn sie nun sozusagen vorsorg-
lich gleichwohl die Formungültigkeit festgestellt haben wollen.
Nur der Vollständigkeit halber sei angefügt, dass eine nicht vollständig von
Hand geschriebene letztwillige Verfügung nicht klarerweise völlig bedeutungslos
ist. Zwar argumentiert der Privatgutachter des Beklagten so (act. 32/1). Die feh-
lende (vollständige) Handschriftlichkeit ist aber in der Praxis der Kammer der häu-
figste Fall der Formungültigkeit im Sinne von Art. 520 Abs. 2 ZGB. Eine andere
Frage ist es, ob ein Papier überhaupt einen Testierwillen ausdrücken soll, was
zweifelhaft ist, wenn es nicht unterzeichnet wurde. Immerhin ist das heute streiti-
ge Dokument aber von Hand unterschrieben. Es ist also nicht ohne Weiteres klar,
dass kein Anwendungsfall der blossen Anfechtbarkeit vorliegt.
Damit kann auch dem (sinngemässe) Standpunkt des Beklagten nicht ge-
folgt werden, es habe den Klägern am schutzwürdigen Interesse für ihre Klage
gefehlt. Die Berufung ist damit in der Sache abzuweisen.
4. Die Kostenfolgen gehen bei diesem Ausgang des Verfahrens zu Las-
ten des Beklagten.
4.1 Zur ersten Instanz bemängelt der Beklagte, sie sei von einem unrichti-
gen Streitwert ausgegangen: vorweg habe das im Hintergrund streitige Darlehen
ursprünglich auf einen Betrag von Fr. 88'600.-- nicht nur Fr. 86'000.-- gelautet,
und es sei sei durch teilweise Rückzahlung und teilweisen Erlass schon zu Leb-
zeiten des Erblassers auf Fr. 73'000.-- reduziert worden, und die Gebührenansät-
ze betrügen daher richtig Fr. 7'390.-- (Gericht) resp. Fr. 9'070.-- (Parteientschädi-
gung). Zudem habe das Gericht die Klage gar nicht gutgeheissen, was "in der
Verteilung der Kosten- und Entschädigungsfolgen ihren Ausdruck finden müsste,
es aber nicht tut" (act. 30 S. 14).
Geklagt wurde auf "Ungültigkeit" eines Testamentes, was der gesetzlichen
Terminologie entspricht (Art. 520 Abs. 1 ZGB). Vorstehend wurde bereits erörtert,
dass die umständlichen Anträge beider Parteien im Laufe des Verfahrens zwar
Anträge zum Erledigen der Sache darstellten, aber keine Rechtsbegehren im Sin-
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ne von Art. 221 Abs. 1 lit. b ZPO. Das Bezirksgericht hat erwogen, das fragliche
Dokument sei als letztwillige Verfügung nicht nur anfechtbar, sondern völlig nich-
tig, es schade aber nicht, wenn eine Partei die Feststellung der Nichtigkeit nicht
ausdrücklich verlange (Urteil S. 17 f.). Die erste Überlegung kann man in Frage
stellen. Insbesondere der Verweis auf BGer 5A_131/2015 vom 26. Mai 2015 trägt
nicht: dort ging es im Rahmen der Beurteilung des prozessualen Armenrechts da-
rum, ob eine Verfügung in einfacher Schriftlichkeit gültig sein könne, und das be-
zeichnete das Bundesgericht als ausgeschlossen; ob das Papier mangels Anfech-
tung gültig würde oder nicht, lässt sich dem Entscheid nicht entnehmen. Für die
Frage der Kosten ist wesentlich, dass das Gericht dem Antrag der Kläger folgend
feststellte, das streitige Papier habe keine Wirkungen als letztwillige Verfügung.
Insoweit obsiegten die Kläger, und der Beklagte unterliegt, weil er sich dem wi-
dersetzt hatte.
Richtig ist, dass das Bezirksgericht bei den Erwägungen zu den Kosten irr-
tümlich davon ausging, das Darlehen habe ursprünglich (nur) Fr. 86'000.-- betra-
gen (Urteil S. 86). Die Kläger hatten den Streitwert mit Fr. 88'600.-- beziffert
(act. 1 S. 3), also auf die ursprüngliche Höhe des Darlehens abgestellt. Der Be-
klagte liess im Rahmen der Formalien zunächst zum Streitwert nur ausführen,
dieser liege "über Fr. 30'000.--", weiter äusserte er sich nicht dazu (act. 11 Rz. 6).
Im Rahmen der weiteren Darstellung des Sachverhaltes brachte er beiläufig vor,
das Darlehen habe sich durch teilweise Amortisation und teilweisen Erlass auf
Fr. 73'000.-- reduziert (act. 11 Rz. 11). In der Replik bestritten das die Kläger nicht
ausdrücklich. Sie behaupteten aber, die streitige Erklärung vom 20. Oktober 2013
sei ein "Wucherprodukt", dem Unterzeichner in einer krankheitsbedingten Notlage
vom Vater des Beklagten abverlangt (act. 18 Ziff. 5). In der vorprozessualen Kor-
respondenz hatten sie - laut dem Schreiben des Anwaltes des Beklagten - die
Reduktion des Darlehens offenbar bestritten (act. 14/4 S. 2). Unter diesen Um-
ständen konnte nicht ohne Weiteres angenommen werden, die Kläger stimmten
der Reduktion des Streitwertes zu, und der Beklagte erläutert nicht, wo er allen-
falls in der Duplik nachgehakt hätte. Der Streitwert betrug also nach wie vor
Fr. 88'600.--.
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Die Gebührentarife sehen ein weites Ermessen vor. Die Bemessung der
Entscheidgebühr geht bei einem Streitwert von Fr. 88'600.-- von Fr. 8'300.-- aus,
beim Streitwert von Fr. 73'000.-- von Fr. 7'400.-- (§ 4 GebV OG), die Gebühr kann
allerdings zum Berücksichtigen der besonderen Umstände des Falles ermässigt
oder erhöht werden, das letztere in der Regel um bis zu einem Drittel, in Ausnah-
mefällen bis um die Hälfte. Ein Ausnahmefall im letzteren Sinn liegt nicht vor. Hin-
gegen war die Sache ungewöhnlich verwickelt, sowohl prozessual als auch mate-
riell, weil beide Seiten es nicht beim Argumentieren zur Form des streitigen Do-
kumentes beliessen, sondern weitere Aspekte und Umstände einbrachten. Ent-
sprechend fiel das angefochtene Urteil auch verhältnismässig umfangreich und
kompliziert aus. Im Rahmen einer Gebühr von bis zu Fr. 9'860.-- auch beim tiefe-
ren Streitwert von Fr. 73'000.-- bewegt sich die vom Bezirksgericht festgesetzte
Gebühr von Fr. 8'190.-- jedenfalls im Rahmen des Ermessens. Gleiches gilt für
die Parteientschädigung, wo der Beklagte zudem den Zuschlag für den zweiten
Vortrag nicht beachtet hat: der Grundansatz beim Streitwert von Fr. 73'000.-- ist
Fr. 9'070.--, und beim Streitwert von Fr. 88'600.-- liegt er bei Fr. 10'200.--; er kann
wegen der Schwierigkeit der Sache erhöht werden, und es ist ein Zuschlag im
Sinne von § 11 Abs. 2 und 3 AnwGebV (höchstens die Hälfte der Grundgebühr)
zu berechnen. Die zugesprochenen Fr. 10'060.-- ohne Mehrwertsteuer sind also
keinesfalls zu hoch.
4.2 Das Berufungsverfahren war nicht mehr besonders aufwändig. Die
Entscheidgebühr ist auf Fr. 5'000.-- anzusetzen, was auch bei Annahme eines
Streitwertes von nur noch Fr. 73'000.-- angemessen ist.
Parteientschädigungen sind nicht zuzusprechen: dem Beklagten nicht, weil
er unterliegt, den Klägern nicht, weil sie in der Berufung keine Aufwendungen hat-
ten.
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