Decision ID: 988100c7-b93a-4a10-9485-2614581b80f0
Year: 2013
Language: de
Court: ZH_OG
Chamber: ZH_OG_001
Canton: ZH
Region: Zürich
Law Area: civil_law
Law Sub-area: nan
Label: dismissal

Facts:
betreffend Testamentsungültigkeit / Erbunwürdigkeit
Berufung gegen ein Urteil des Bezirksgerichtes Meilen, Abteilung, vom 25. Oktober 2012 (CP100005)
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Rechtsbegehren (Urk. 2 S. 2):
"1. Es sei das Testament vom (wahrscheinlich) 1. Oktober 2004 der am tt. Dezember 2009 in ... verstorbenen E._, geb. tt.mm.1922, im Sinne von Art. 519 ZGB für ungültig zu erklären;
2. Ev. Es sei der Beklagte 1, der eingesetzte Erbe C._, geb. tt.mm.1933, ... [Adresse], im Sinne von Art. 540 ZGB als erbunwürdig zu erklären und als Erbe oder Vermächtnisnehmer auszuschliessen;
unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklagten."
Urteil des Bezirksgerichtes Meilen vom 25. Oktober 2012 (Urk. 99):
1. Die Klage bzw. Eventualklage wird abgewiesen.
2. Die Gerichtsgebühr wird auf CHF 36'900.– festgesetzt.
3. Die Gerichtskosten werden den Klägern auferlegt, unter solidarischer Haftbarkeit eines jeden für den ganzen Betrag.
4. Die Kläger werden unter solidarischer Haftung verpflichtet, dem  1 eine Prozessentschädigung von CHF 9'420.– und der Beklagten 2 eine Prozessentschädigung von CHF 30'520.80 zu bezahlen.
5. Schriftliche Mitteilung an die Parteien, je gegen Empfangsschein.
6. Eine Berufung gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen von der Zustellung an im Doppel und unter Beilage dieses Entscheids beim Obergericht des Kantons Zürich, Zivilkammer, Postfach 2401, 8021 Zürich, erklärt werden. In der Berufungsschrift sind die Anträge zu stellen und zu begründen. Allfällige Urkunden sind mit zweifachem  beizulegen.
Berufungsanträge:
der Kläger (Urk. 98 S. 2): "1. Es sei das Urteil des Bezirksgerichtes Meilen vom 25. Oktober 2012
aufzuheben,
ev. zurückzuweisen zur Durchführung eines Beweisverfahrens;
2. Es sei in Abweichung des vorinstanzlichen Urteils das Testament der Verstorbenen E._ für ungültig zu erklären;
3. Evtl. Es sei der Beklagte 1, der eingesetzte Erbe RA Dr. C._, geb. tt.mm.1933, ... [Adresse], im Sinne von Art. 540 ZGB erbunwürdig zu erklären und als Erbe oder Vermächtnisnehmer auszuschliessen;
alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklagten."
des Beklagten 1 (Urk. 110 S. 2):
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"Die Berufung sei vollumfänglich abzuweisen, alles unter Kosten- und  (zzgl. MwSt.) zu Laster der Kläger."
der Beklagten 2 (Urk. 109 S. 2): "Die Berufung sei abzuweisen, soweit auf sie eingetreten wird, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen, zuzüglich 8% Mehrwertsteuer, zulasten der ."

Considerations:
Erwägungen:
1. Sachverhaltsüberblick
1.1 Am tt. Dezember 2009 verstarb E._ (geb. tt.mm.1922) in .... Die Erb-
lasserin war mit Dr. med. F._ (geb. tt.mm.1916) verheiratet, der am
tt. Mai 2002 vorverstarb. Aus der Ehe gingen zwei Söhne hervor, nämlich
B._ (geb. tt.mm.1945) und A._ (geb. tt.mm.1950), die Kläger und
Berufungskläger (nachfolgend: Kläger).
1.2 Am 1. Oktober 2004 verfasste die Erblasserin ein eigenhändiges Testament,
worin sie C._ (Beklagter 1 und Berufungsbeklagter 1: nachfolgend Be-
klagter 1) und D._ (Beklagte 2 und Berufungsbeklagte 2: nachfolgend
Beklagte 2) begünstigte. Der Beklagte 1 hatte das Ehepaar
E._/F._ seit 1976 anwaltlich beraten und nach dem Tod von
F._ ca. einmal pro Monat administrative Arbeiten für die Erblasserin er-
ledigt (z.B. Rechnungen bezahlen). Bei der Beklagten 2 handelt es sich um
die ehemalige Haushälterin des verstorbenen Ehepaars E._/F._,
welche 39 Jahre lang im Hause tätig war.
1.3 In ihrem Testament vom 1. Oktober 2004 verfügte die Erblasserin im Einzel-
nen, dass der Beklagten 2 aus dem Nachlass eine lebenslängliche Rente
von monatlich CHF 2'000.00 auszurichten sei, die bei einem Lebensversi-
cherer ausbezahlt werde. Zugunsten des Beklagten 1 ordnete die Erblasse-
rin an, dass dieser den Rest des verfügbaren Teils des Nachlasses als ein-
gesetzter Erbe erhalte. Damit setzte die Erblasserin ihre beiden Söhne, die
Kläger 1 und 2, auf den Pflichtteil.
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1.4 Im vorliegenden Verfahren berufen sich die Kläger im Hauptstandpunkt ei-
nerseits auf einen Formmangel des Testaments, andererseits auf die feh-
lende Testierfähigkeit der Erblasserin. Im Eventualstandpunkt beantragen
sie, der Beklagte 1 sei erbunwürdig zu erklären.
2. Prozessgeschichte
2.1 Am 2. September 2010 machten die Kläger das Verfahren mit dem obge-
nannten Rechtsbegehren bei der Vorinstanz rechtshängig (Urk. 2). Mit Kla-
geantwort vom 23. November 2010 beantragte der Beklagte 1 die Abwei-
sung der Klagebegehren Ziffer 1 und 2 (Urk. 26). Mit Klageantwort vom
16. Februar 2011 beantragte die Beklagte 2 die Abweisung des Klagebegeh-
rens Ziffer 1 und die Feststellung der Gültigkeit des angefochtenen Testa-
ments (Urk. 36). In der Replik vom 16. Juni 2011 hielten die Kläger an ihrem
Klagebegehren fest (Urk. 46). Auch die Beklagten hielten in den Duplik-
schriften an ihren Anträgen fest (Urk. 55 [Beklagte 2] und Urk. 62 [Beklag-
ter 1]). Im Anschluss an eine persönliche Befragung der Parteien vom
12. Juni 2012 (Prot. S. 13 ff.) erstatteten die Parteien weitere Stellungnah-
men (Urk. 87 [Beklagter 1], Urk. 89 [Beklagte 2]) und Urk. 90 [Kläger]). Am
25. Oktober 2012 fällte das Bezirksgericht Meilen das oben wiedergegebene
Urteil (Urk. 96 = Urk. 99).
2.2 Mit Berufung vom 5. Dezember 2012 stellten die Kläger die obgenannten
Anträge (Urk. 98). Die Berufungsantwort der Beklagten 2 datiert vom
11. Februar 2013 (Urk. 109) und diejenige des Beklagten 1 vom 12. Februar
2013 (Urk. 110). Beide Berufungsantworten wurden den Klägern zur Kennt-
nisnahme zugestellt (Urk. 111). Am 29. März 2013 reichten die Kläger un-
aufgefordert eine weitere Eingabe ein, welche den Beklagten ebenfalls zur
Kenntnis zugestellt wurde (Urk. 114).
3. Prozessuales
3.1 Für das Berufungsverfahren kommt die am 1. Januar 2011 in Kraft getretene
eidgenössische Zivilprozessordnung zur Anwendung (Art. 405 Abs. 1 ZPO).
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Das Verfahren vor Bezirksgericht unterstand demgegenüber noch der kan-
tonalzürcherischen Zivilprozessordnung (ZPO/ZH).
3.2 Mit der Berufung können unrichtige Rechtsanwendung und unrichtige Fest-
stellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Die Be-
rufungsinstanz hat ihren Entscheid zu begründen (Art. 318 Abs. 2 ZPO in
Verbindung mit Art. 112 BGG), wobei die Begründung kurz ausfallen darf,
wenn der angefochtene Entscheid bestätigt wird (Reetz/Hilber, in: Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], ZPO Komm., 2. Aufl., Zürich 2013,
Art. 318 N 54). Insbesondere ist es zulässig, auf die schriftliche Begründung
des zu bestätigenden erstinstanzlichen Entscheides zu verweisen (BGE 126
III 353 E. 1 S. 355 mit Hinweisen).
4. Materielles
4.1 Im Hauptstandpunkt beantragten die Kläger im erstinstanzlichen Verfahren
die Ungültigerklärung des Testaments wegen Formmängeln ( Ziffer 1). Daran halten sie im Berufungsverfahren fest (Berufungsbegeh-
ren Ziffer 2).
a. Beim streitgegenständlichen Testament handelt es sich um eine eigen-
händige Verfügung. Das Testament ist auf der Rückseite eines Werbe-
schreibens der "Hardegger Hüppen AG" handschriftlich niedergeschrieben
(Urk. 4/3a und 4/3b). Namentlich aufgrund der ungewöhnlichen Unterlage
halten die Kläger das Dokument nur für einen Entwurf - und nicht für ein de-
finitives Testament - und damit für ungültig.
b. Gemäss Art. 505 Abs. 1 ZGB muss die eigenhändige letztwillige Verfü-
gung vom Erblasser von Anfang bis zu Ende mit Einschluss der Angabe von
Jahr, Monat, und Tag der Errichtung von Hand niedergeschrieben sowie mit
seiner Unterschrift versehen sein. Die Rechtsprechung hat unlängst klarge-
stellt, dass die letztwillige Verfügung am Ende des Dokumentes unterschrie-
ben werden müsse und dass das Erfordernis der Unterschrift ein eigenhän-
diges Testament vom blossen Entwurf unterscheide (BGE 135 III 206
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S. 210 f. E. 3.5). Im Übrigen ist das äussere Erscheinungsbild des Testa-
ments gesetzlich nicht definiert. Erforderlich ist jedoch, dass sich das Tes-
tament anhand seines Inhalts als solches erkennen lässt (PraxKomm Erb-
recht-Lenz, 2. Auflage, Basel 2011, Art. 505 Rz. 2 mit zahlreichen Hinwei-
sen).
c. Im vorliegenden Fall leitete die Erblasserin das Testament mit folgen-
der Formulierung ein: "Ich, E._, ... [Adresse], bestimme folgendes als
meinen letzten Willen:..." (Urk. 4/3b). Damit steht ausser Frage, dass sich
das Dokument anhand seines Inhalts als Testament erkennen lässt. Näher
zu prüfen ist nur die Frage, ob das Dokument aufgrund seiner ungewöhnli-
chen Unterlage (Hinterseite eines Werbeschreibens der "Hardegger Hüppen
AG") als blosser Entwurf zu qualifizieren ist. Es wurde bereits erwähnt, dass
an die Qualität des Papiers keine gesetzlichen Anforderungen gestellt sind.
Zudem hielt die Vorinstanz zutreffend fest, dass die Erblasserin ihre Unter-
schrift an die unterste noch freie Stelle des Blattes setzte, nämlich seitlich
am unteren rechten Rand (Urk. 99 S. 7 E. 4.1.5). Damit ist klar, dass die
Erblasserin den von ihr formulierten Text am Ende mit Unterschrift bekräftig-
te und damit zum Ausdruck brachte, dass es sich nicht um einen blossen
Entwurf, sondern um eine letztwillige Verfügung handelt. Schliesslich hielt
die Vorinstanz auch zutreffend und unbestritten fest, dass die Datierung zu
keinen Beanstandungen Anlass gebe; darauf kann verwiesen werden
(Urk. 99 S. 8 E. 4.1.6).
An diesen überzeugenden Ausführungen der Vorinstanz ändern die Ein-
wände der Kläger nichts. Der Hinweis, dass die Erblasserin angeblich re-
gelmässig Entwürfe auf Altpapier geschrieben und auch unterschrieben, die
definitiven Briefe und Dokumente aber auf gutem Papier verfasst habe
(Urk. 98 S. 8 f.), ist nicht entscheidend; auch wenn die Erblasserin zuweilen
gepflegtes Briefpapier verwendet haben sollte, bedeutet dies nicht, dass das
auf der Rückseite eines Werbeschreibens abgefasste Testament, das inhalt-
lich klar und deutlich sowie mit Orts- und Datumsangaben versehen und am
Ende des Dokumentes unterschrieben ist, nur ein Entwurf sein soll. Nicht
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nachvollziehbar ist sodann die Kritik der Kläger am vorinstanzlichen Hinweis,
dass die Erblasserin im Zusammenhang mit einer angeblichen Schenkung
von Fr. 600.00 an den Beklagten 1 eine Notiz auf einem gebrauchten Cou-
vert angebracht habe (Urk. 98 S. 9); abgesehen davon, dass das mit einer
Notiz versehene gebrauchte Couvert (Urk. 4/6a) für die Gültigkeit des Tes-
taments belanglos ist, würde dieses Dokument - wenn schon - eher dafür
sprechen, dass die Erblasserin auch bei anderen Gelegenheiten gebrauch-
tes Papier verwendete. Nicht überzeugend ist auch die Auffassung, die Vor-
instanz habe nicht gewürdigt, dass der in der letztwilligen Verfügung be-
günstigte Beklagte 1 allen Grund gehabt habe, den Testamentsentwurf so-
fort zu behändigen, weil er die Erblasserin hätte zu einer Reinschrift überre-
den müssen und unsicher gewesen wäre, ob er in der Reinschrift wieder als
Erbe genannt worden wäre (Urk. 98 S. 9 f.); einerseits ist dieses Argument
neu und damit unzulässig (Art. 317 Abs. 1 ZPO); andrerseits gehen die Klä-
ger in anderem Zusammenhang von einer leichten Beeinflussbarkeit der
Erblasserin aus (nachfolgend E. 4.2), so dass der Beklagte 1 die Erblasserin
nach dieser Darstellung problemlos von einer inhaltlich identischen "Rein-
schrift" hätte überzeugen können. Im Übrigen ist der pauschale Verweis auf
die Ausführungen in der Klage vom 6. September 2010 (Urk. 98 S. 8) unzu-
lässig, weil sich die Berufungskläger mit dem angefochtenen Entscheid aus-
einandersetzen müssen und nicht einfach auf ihre Ausführungen im erstin-
stanzlichen Verfahren verweisen dürfen (BGE 138 III 374 E. 4.3.1 S. 375;
BGE 4A_659/2011 vom 7. Dezember 2011 E. 3 mit Hinweis auf die zu
Art. 42 BGG ergangene Rechtsprechung).
d. Die Berufung erweist sich somit als unbegründet, soweit die Ungültig-
keit des Testamentes geltend gemacht wird.
4.2 Weiter beantragten die Kläger im Hauptstandpunkt im erstinstanzlichen Ver-
fahren die Ungültigerklärung des Testaments wegen Testierunfähigkeit der Erblasserin (Klagebegehren Ziffer 1). Auch daran halten sie im Berufungs-
verfahren fest (Berufungsbegehren Ziffer 2).
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a. Gemäss Art. 519 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB wird eine Verfügung von Todes
wegen auf erhobene Klage für ungültig erklärt, wenn sie vom Erblasser zu
einer Zeit errichtet worden ist, da er nicht verfügungsfähig war. In Bezug auf
die Verfügungsfähigkeit bestimmt Art. 467 ZGB, dass derjenige über sein
Vermögen letztwillig verfügen kann, der urteilsfähig ist und das 18. Altersjahr
zurückgelegt hat. Gemäss Art. 16 ZGB ist urteilsfähig, wem nicht infolge von
Geisteskrankheit, Geistesschwäche, Trunkenheit oder ähnlichen Zuständen
die Fähigkeit mangelt, vernunftgemäss zu handeln. Der Begriff der Urteilsun-
fähigkeit enthält zwei Elemente, nämlich die "Willensbildungsfähigkeit" (Fä-
higkeit, Sinn, Zweckmässigkeit und Wirkung einer bestimmten Handlung zu
erkennen) und "Willensumsetzungsfähigkeit" (Fähigkeit, gemäss seinem
freien Willen zu handeln und allfälliger fremder Beeinflussung in normaler
Weise Widerstand zu leisten) (anstatt aller: PraxKomm Erbrecht-Schröder,
a.a.O., Art. 467 N 7 mit zahlreichen Hinweisen).
b. Im vorliegenden Fall wird nicht geltend gemacht, dass die "Willensbil-
dungsfähigkeit" der Erblasserin im Zeitpunkt der Errichtung der letztwilligen
Verfügung beeinträchtigt gewesen sein soll. Die Kläger halten ausdrücklich
fest, dass die Erblasserin nicht dement gewesen sei (Urk. 98 S. 10). Nicht
die Fähigkeit zur Einsicht werde in Frage gestellt, sondern die Fähigkeit,
gemäss dieser Einsicht zu handeln. Die Erblasserin habe unvernünftige
Verhaltensweisen gezeigt, indem sie unbegründet medizinische Betreuung
abgelehnt habe; zudem sei sie unglücklich und depressiv gewesen. Auf-
grund des unvernünftigen Verhaltens und der depressiven Stimmung sei ih-
re psychische Verfassung labil gewesen, weshalb sie mit Sicherheit auch
beeinflussbar gewesen sei (Urk. 98 S. 10 f.). Damit sprechen die Kläger der
Erblasserin die "Willensumsetzungsfähigkeit" ab.
Die Vorinstanz führte in diesem Zusammenhang zutreffend aus, dass bei
Zuwendungen an Vertrauenspersonen wie beispielsweise Anwälte oder
Pflegende besondere Vorsicht geboten sei. Auch in solchen problemati-
schen Fällen sei es jedoch Sache der anfechtenden Erben, die abnorme
Beeinflussbarkeit der Erblasserin sowie das Vorliegen von Beeinflussungs-
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versuchen zu beweisen, während die Wirksamkeit des Beeinflussungsver-
suchs nicht nachgewiesen werden müsse. Darauf kann verwiesen werden
(Urk. 99 S. 14 f. E. 4.2.4). Die Beklagten hätten keine genügend konkreten
Beeinflussungsversuche oder Indizien dafür behauptet; allein die Tatsache,
dass es sich beim Beklagten 1 um den "Berater in rechtlichen Angelegenhei-
ten" und bei der Beklagten 2 um die Haushälterin handle, führe nicht zur
Vermutung eines Beeinflussungsversuchs. Im Übrigen könne aufgrund des
ärztlichen Berichts von Dr. med. G._ vom 27. August 2005 auch nicht
auf eine abnorme Beeinflussbarkeit geschlossen werden. Vielmehr werde
darin festgehalten, dass die Erblasserin zeitlich, örtlich und biographisch
bestens orientiert gewesen sei. Die Erblasserin werde keineswegs als immer
schwächer werdende, geistig hilflose und leicht beeinflussbare Person dar-
gestellt. Im Gegenteil gehe aus dem Bericht hervor, dass sich die Erblasse-
rin von niemandem dreinreden lasse (Urk. 99 S. 15 ff. E. 4.2.5 mit Hinweis
auf Urk. 27).
Was die Kläger dagegen vorbringen, ist nicht geeignet, die zutreffenden
Ausführungen der Vorinstanz in Frage zu stellen. Die Kläger stören sich ins-
besondere daran, dass die Vorinstanz eine abnorme Beeinflussbarkeit der
Erblasserin mit Hinweis auf den ärztlichen Bericht von Dr. med. G._
vom 27. August 2005 verneinte, und machen geltend, bei diesem Bericht
handle es sich um eine Parteieingabe, die vom Beklagten 1 provoziert wor-
den sei, und die nicht als medizinisches Gutachten beachtet werden könne.
Dazu ist einerseits zu bemerken, dass keine Anhaltspunkte dafür vorliegen,
dass der genannte Bericht vom Beklagten 1 im Hinblick auf die Frage der
Testierfähigkeit eingeholt wurde; vielmehr steht der Bericht im Zusammen-
hang mit den damaligen Überlegungen der Erblasserin, die Dienste von
"Exit" in Anspruch zu nehmen (Urk. 27). Andrerseits sind die Kläger darauf
hinzuweisen, dass die Vorinstanz den medizinischen Bericht keineswegs als
"Gutachten", sondern als "Urkunde" würdigte; die Kläger machen nicht plau-
sibel, weshalb eine in einer Urkunde niedergelegte medizinische Einschät-
zung nicht für die Beurteilung der Beeinflussbarkeit der Erblasserin in der
damaligen Zeit gewürdigt werden darf. Nicht überzeugend ist auch der Hin-
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weis der Kläger, Dr. med. G._ sei Ärztin für innere Medizin ohne "ver-
tieftes psychiatrisches Grundwissen bzw. eine psychiatrische Zusatzausbil-
dung" (Urk. 98 S. 12). Selbst wenn Dr. G._ keine entsprechende Spezi-
alausbildung haben sollte, behaupten die Kläger nicht, dass - und inwieweit -
der im Hinblick auf einen allfälligen Freitod verfasste Bericht über die Urteils-
fähigkeit der Erblasserin unsorgfältig sein soll. Überdies machen sie im Be-
rufungsverfahren auch nicht geltend, dass die Vorinstanz aufgrund der all-
gemein gehaltenen Parteibehauptungen über vermutete Beeinflussungen
bzw. Beeinflussungsmöglichkeiten zusätzliche beweismässige Abklärungen
hätte treffen müssen. Daher durfte die Vorinstanz für die Beurteilung der
Frage einer abnormen Beeinflussbarkeit ohne Weiteres auf den medizini-
schen Bericht von Dr. med. G._ abstellen. Weiter zog die Vorinstanz
auch die richtigen Schlussfolgerungen aus diesem Bericht. Darauf kann
verwiesen werden (Urk. 99 S. 16 f.).
Im Übrigen machten die Kläger auch im Berufungsverfahren keine konkreten
Umstände namhaft, die auf Beeinflussungen seitens der Beklagten schlies-
sen liessen. Allein mit dem - gewiss zutreffenden - allgemeinen Hinweis,
dass Anwälte, Pflegepersonen etc. eine Vertrauensposition mit erhöhter Be-
einflussungsgefahr einnähmen, werden keine konkreten Beeinflussungen
bzw. Indizien dafür dargetan. Auch in der Berufung begnügen sich die Klä-
ger im Wesentlichen mit der Behauptung, dass die Begleitumstände der
Testamentserrichtung "stinken", ohne auszuführen, weshalb dies der Fall
sein soll (Urk. 98 S. 12). Im Gegenteil ist die ausführliche und sorgfältige
Begründung der Vorinstanz unbestritten geblieben, dass die Erblasserin
beim Abschluss des Teilungsvertrages im Nachlass ihres vorverstorbenen
Ehemannes im Januar 2005 - d.h. einige Monate nach dem Aufzeichnen der
hier umstrittenen letztwilligen Verfügung - auch nach der Darstellung der
Kläger urteilsfähig gewesen sei (so Urk. 99 S. 17), dass die krakelige Schrift
eine Folge der schweren Polyarthritis und nicht ein Zeichen von fehlender
Testierfähigkeit sei (Urk. 99 S. 17), dass sich die Erblasserin seit Jahren mit
erbrechtlichen Angelegenheiten befasst habe und keineswegs unkundig ge-
wesen sei (Urk. 99 S. 17 f.) und dass keine konkreten Beeinflussungen sei-
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tens der Beklagten 2 auszumachen seien (Urk. 99 S. 18 f.). Nur der Voll-
ständigkeit halber ist festzuhalten, dass auf den pauschalen Verweis auf die
Ausführungen unter Ziff. B (S. 7 ff.) der Klageschrift nicht einzugehen ist,
weil sich die Berufungskläger mit dem angefochtenen Entscheid auseinan-
dersetzen müssen und nicht einfach auf ihre Ausführungen im erstinstanzli-
chen Verfahren verweisen dürfen (BGE 138 III 374 E. 4.3.1 S. 375; BGE
4A_659/2011 vom 7. Dezember 2011 E. 3 mit Hinweis auf die zu Art. 42
BGG ergangene Rechtsprechung).
c. Insgesamt ist davon auszugehen, dass die Erblasserin mit ihrem Tes-
tament zwar ihren "Rechtsvertreter" (den Beklagten 1) und ihre Haushälterin
(die Beklagte 2) begünstigte, zu denen ein Vertrauensverhältnis bestanden
haben dürfte. Wie erläutert gibt es jedoch weder konkrete Anhaltspunkte für
eine abnorme Beeinflussbarkeit der - gemäss ärztlichem Bericht willensstar-
ken - Erblasserin noch für konkrete Beeinflussungsversuche des Beklag-
ten 1 und/oder der Beklagten 2. In einem solchen Fall die Testierfähigkeit zu
verneinen, liefe darauf hinaus, sich unzulässig über den letzten Willen der
Erblasserin hinwegzusetzen.
4.3. Schliesslich beantragten die Kläger im erstinstanzlichen Verfahren im Even-
tualstandpunkt, dass der Beklagte 1 als eingesetzter Erbe im Sinn von
Art. 540 ZGB als erbunwürdig zu erklären und als Erbe oder Vermächtnis-
nehmer auszuschliessen sei (Klagebegehren Ziffer 1). Auch an diesem
Eventualbegehren halten die Kläger im Berufungsverfahren fest (Berufungs-
begehren Ziffer 2).
a. Zu prüfen ist der Erbunwürdigkeitstatbestand von Art. 540 Abs. 1 Ziff. 3
ZGB. Gemäss dieser Bestimmung ist erbunwürdig, wer den Erblasser durch
Arglist, Zwang oder Drohung dazu gebracht oder daran verhindert hat, eine
Verfügung von Todes wegen zu errichten oder zu widerrufen. Der Zweck
dieses Erbunwürdigkeitsgrundes ist der Schutz des freien Willens des Erb-
lassers. Dieser Erbunwürdigkeitsgrund kann zum einen durch ein Tun erfüllt
werden, zum Beispiel durch psychischen oder physischen Zwang bzw.
durch massive Beeinflussung mittels Drohung oder Fehlinformation. Der
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Tatbestand kann aber auch durch Unterlassen verwirklicht werden, nämlich
durch Unterlassen von Aufklärung, wo hätte aufgeklärt werden können und
müssen (PraxKomm Erbrecht-Abt, a.a.O., Art. 540 N 31). In BGE 132 III 305
ff. wurde ein Rechtsanwalt wegen Verletzung der Aufklärungspflicht für erb-
unwürdig erklärt, der von einer betagten, alleinstehenden und verwitweten
Erblasserin letztwillig als Alleinerbe und Willensvollstrecker über einen
Nachlass in zweistelliger Millionenhöhe eingesetzt wurde. Entscheidend war,
dass während rund vier Jahren ein Vertrauensverhältnis bestand und der
eingesetzte Rechtsanwalt beinahe die einzige Bezugsperson der Erblasserin
war. Aus Sicht der Erblasserin ging es nicht bloss um eine Arbeitsbeziehung
zwischen ihr als Klientin und dem Begünstigten als Anwalt. Vielmehr mass
sie dem Verhältnis eine weitergehende Bedeutung bei und offenbarte ihr
Verständnis durch Schenkungen an den Anwalt. Unter diesen Umständen
wäre der Anwalt verpflichtet gewesen, die Erblasserin über sein Verhältnis
zu ihr aufzuklären. Diese Pflicht verletzte er und zwar dauerhaft, zumal eine
Fehlvorstellung der Erblasserin über ihr Verhältnis zum Rechtsanwalt bis
zum Tod bestand, mithin der Anwalt die Erblasserin in der Fehlvorstellung
beliess, seine Bemühungen beruhten auf echter Freundschaft und Zunei-
gung, und ihr nicht klar machte, dass es sich bei seinen Bemühungen um
eine Gegenleistung für die Bezahlung des von ihm in Rechnung gestellten
Anwaltshonorars handelte (a.a.O., E. 6.1 S. 313 f.).
b. Im vorliegenden Fall führte die Vorinstanz im Wesentlichen aus, dass
die Kläger nicht genügend konkret dargetan hätten, worin das erbunwürdige
Verhalten des Beklagten 1 bestanden haben soll. Die Erbeinsetzung alleine
bedeute noch keine erbunwürdige Einflussnahme auf die Erblasserin. Auch
in diesem Zusammenhang sei auf den Arztbericht vom 27. August 2005 zu
verweisen, wonach rund 11 Monate nach Errichtung des Testamentes bei
der Erblasserin keine Anzeichen für leichte Beeinflussbarkeit bestanden hät-
ten (Urk. 99 S. 23 f. E. 5.4).
c. Vorweg ist festzuhalten, dass sich der hier zu beurteilende Fall in ver-
schiedenen Punkten vom oben erwähnten Entscheid unterscheidet, in wel-
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chem die Erbunwürdigkeit eines Anwaltes angenommen wurde: Erstens
geht es nicht um einen Nachlass in zweistelliger Millionenhöhe, sondern um
einen Bruchteil davon; zweitens wurde der Beklagte nicht als Alleinerbe ein-
gesetzt, sondern nur im Umfang der verfügbaren Quote, die im vorliegenden
Fall 1⁄4 des Nachlasses betrifft (Art. 471 Ziff. 1 ZGB); drittens gehen sowohl
die Kläger als auch der Beklagte 1 von einer verfügbaren Quote in der Höhe
von rund Fr. 650'000.00 aus, wovon der Barwert der kapitalisierten lebens-
länglichen Rente der im Zeitpunkt des Todes der Erblasserin 56-jährigen
Beklagten 2 von monatlich Fr. 2'000.00 abzuziehen ist, so dass sich der
Wert der Zuwendung an den Beklagten 1 wesentlich reduziert; und viertens
war der Beklagte 1 nicht die einzige Bezugsperson der Erblasserin, da die
Erblasserin nach den unangefochtenen Feststellungen der Vorinstanz zu-
mindest mit dem Kläger 2 viel öfters Kontakt pflegte als mit dem Beklagten 1
(Urk. 99 S. 24). Aufgrund dieser offenkundigen Unterschiede zum oben zi-
tierten Fall wäre es Sache der Kläger gewesen, konkrete Erbunwürdigkeits-
gründe darzutun.
Solche Erbunwürdigkeitsgründe werden im Berufungsverfahren nicht nam-
haft gemacht. Verfehlt ist zunächst die Meinung der Kläger, der Beklagte 1
habe sich dadurch erbunwürdig verhalten, dass er der Erblasserin einen
Entwurf bezüglich eines Kaufrechtes (vgl. Urk. 59/1) für die von der Erblas-
serin bewohnte Liegenschaft zum Vorzugspreis von 2.36 Mio. Franken habe
zukommen lassen (Urk. 98 S. 13); einerseits wurde der Entwurf nie recht-
wirksam, und andrerseits kann nicht ohne Weiteres von einem "Vorzugs-
preis" die Rede sein, da der Verkehrswert des Grundstückes in einem von
den Klägern eingereichten Schätzbericht der ZKB vom 20. November 2003
auf Fr. 2.35 Mio. beziffert wurde (Urk. 4/10 S. 10). Weiter kann die Meinung
der Kläger nicht geteilt werden, dass sich der Beklagte 1 als Rechtsanwalt
standeswidrig verhalten und deshalb als erbunwürdig zu gelten habe
(Urk. 98 S. 14 f.); es wurde bereits dargetan, dass sich der hier zu beurtei-
lende Fall in wesentlichen Punkten von dem in BGE 132 III 305 ff. entschie-
denen Fall unterscheidet, weshalb Erbunwürdigkeit nicht leichthin ange-
nommen werden kann. Im Übrigen hielt die Vorinstanz auch im Zusammen-
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hang mit der Erbunbwürdigkeit unter Hinweis auf den medizinischen Bericht
von Dr. med. G._ zutreffend fest, dass keine Anzeichen für eine leichte
Beeinflussbarkeit der Erblasserin bestanden hätten.
c. Abschliessend ist auch im Zusammenhang mit der behaupteten Er-
bunwürdigkeit festzuhalten, dass auf den pauschalen Verweis auf die Aus-
führungen in der Klageschrift vom 2. September 2010 (S. 16 ff.) und der
Stellungnahme von 20. August 2012 (S. 14) nicht einzugehen ist, weil sich
die Kläger mit dem angefochtenen Entscheid auseinandersetzen müssen
und nicht einfach auf ihre Ausführungen im erstinstanzlichen Verfahren ver-
weisen dürfen (BGE 138 III 374 E. 4.3.1 S. 375; BGE 4A_659/2011 vom
7. Dezember 2011 E. 3 mit Hinweis auf die zu Art. 42 BGG ergangene
Rechtsprechung). Insgesamt ist daher davon auszugehen, dass unter Wür-
digung aller Umstände kein erbunwürdiges Verhalten des Beklagten 1 er-
kennbar ist.
4.4 Unter den Titeln "Prozessgeschichte" und "Die Vorinstanz" bringen die Klä-
ger eine Reihe von allgemeinen Beanstandungen vor, auf die nur noch kurz
einzugehen ist. Wenn die Kläger der Vorinstanz Aktenwidrigkeit vorwerfen,
weil sie davon ausgehe, dass die Kläger versucht hätten, die Auszahlung
der Rente zu verhindern, welche der Ehemann der Erblasserin der Beklag-
ten 2 versprochen habe (Urk. 98 S. 4 Mitte), sind sie darauf hinzuweisen,
dass die Vorinstanz an dieser Stelle nicht die eigene Meinung, sondern in
indirekter Rede diejenige des Beklagten 1 wiedergibt (Urk. 99 S. 11 oben).
Wenn die Kläger die Darstellung der Vorinstanz als aktenwidrig rügen, der
Kläger 1 habe im Nachlass von F._ die Erbteilung verlangt (Urk. 98 S.
5), ist ihnen zwar beizupflichten, dass der Kläger 1 in der damaligen Klage
gegen die Erblasserin im Antrag nicht die Erbteilung verlangte (Urk. 47/6
S. 2); allerdings verlangte der Kläger 1 in der Begründung die Teilung (vgl.
Urk 47/6 S. 6 f. [worauf die Vorinstanz in Urk. 99 S. 25 oben zutreffend und
präzis Bezug nahm]), und das Verfahren endete mit einem Erbteilungsver-
trag, worin sich die Erblasserin zur Bezahlung von je Fr. 247'531.00 an die
Kläger 1 und 2 verpflichtete (Urk. 47/7 Blatt 2). Wenn die Kläger der Vor-
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instanz im Zusammenhang mit dem Hinweis, das Verfahren zwischen den
Klägern und der Erblasserin sei "mit harten Bandagen" geführt worden, Ak-
tenwidrigkeit vorwerfen (Urk. 98 S. 7), scheinen sie wiederum zu übersehen,
dass die Vorinstanz an dieser Stelle nicht die eigene Meinung, sondern den
Standpunkt des Beklagten 1 in indirekter Rede wiedergibt (vgl. Urk. 99 S. 10
unten). Wenn die Kläger schliesslich in allgemeiner Weise die Durchführung
des erstinstanzlichen Verfahrens kritisieren (Referentenaudienz, Referen-
tenwechsel etc.) (Urk. 98 S. 15 ff.), wäre es ihnen frei gestanden, die ihnen
gut scheinenden Schritte sogleich im erstinstanzlichen Verfahren zu veran-
lassen; sie dürfen damit nicht bis zum Vorliegen eines Urteils zuwarten und
die Beanstandungen erst im Rechtsmittelverfahren erheben, wenn sie mit
dem erstinstanzlichen Verfahrensausgang unzufrieden sind.
4.5 Aus diesen Gründen sind die Hauptbegehren als auch das Eventualbegeh-
ren abzuweisen.
5. Kosten- und Entschädigungsfolgen
5.1 Die Vorinstanz ging für das erstinstanzliche Verfahren von einem Streitwert
von Fr. 1 Mio. aus (Urk. 99 S. 26 f.). Dieser Streitwert ist zutreffend und un-
angefochten, weshalb auch im Berufungsverfahren darauf abzustellen ist.
5.2 Da die Klage bzw. Eventualklage abzuweisen ist, und die Höhe der Ge-
richtsgebühr und Parteientschädigung nicht beanstandet wird, ist das erstin-
stanzliche Kosten- und Entschädigungsdispositiv zu bestätigen.
5.2 Für die Festsetzung der Kosten- und Entschädigungsregelung im Beru-
fungsverfahren sind die GebV OG und AnwGebV (je vom 8. September
2010) massgebend. In Anwendung von § 4 Abs. 1 und § 12 Abs. 1 GebV
OG ist die zweitinstanzliche Entscheidgebühr auf Fr. 30'750.00 festzusetzen.
Die Parteientschädigungen sind gestützt auf § 4 Abs. 1 und § 13 Abs. 2
AnwGebV auf Fr. 10'500.00 festzusetzen, wobei den Beklagten 1 und 2 je
eine separate Entschädigung zuzusprechen ist, weil sie sich von je eigenen
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Anwälten vertreten liessen. Zusätzlich ist wie beantragt die Mehrwertsteuer
zu vergüten.