Decision ID: a25a91bd-d345-4be5-909b-0a8ed6f1e468
Year: 2022
Language: de
Court: VS_BZG
Chamber: VS_BZG_999
Canton: VS
Region: Région lémanique
Law Area: 
Law Sub-area: nan
Label: approval

Facts:
in Sachen
X _, Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt Nicolas Kuonen,
3930 Visp
gegen
KANTONALE IV-STELLE, 1950 Sitten, Beklagte
(Resterwerbsfähigkeit)
Beschwerde gegen die Verfügung vom 12. Juli 2021
- 2 -
Verfahren
A. Der xxx geborene Beschwerdeführer meldete sich am 7. August 2018 zur beruflichen
Integration / Rente (Akten der Beschwerdegegnerin S. 1). Er gab an, in seiner ange-
stammten Haupttätigkeit als A _ seit Dezember 2016 bzw. Juli 2017 zu 100%
arbeitsunfähig zu sein (S. 4). Der Beschwerdeführer ist ebenfalls gelernter B _
und M _ und verfügt über ein Diplom als C _. Im IK-Auszug sind
zudem seit xxx Nebentätigkeiten für Stockwerkeigentümergemeinschaften sowie ab No-
vember 2015 für die D _ AG aufgeführt (S. 19 ff.).
Die IV-Stelle holte die medizinischen Akten ein, aus denen sich u.a. ergab, dass der
Beschwerdeführer seit längerem an einer Hemichorea-Erkrankung litt (S. 65 ff.). Gemäss
den behandelnden Ärzten (S. 69 ff, 86 ff, S. 237, S. 242 S. 252) würden ein Zittern und
unkontrollierte Bewegungen linksseitig sowie eine eingeschränkte Stresstoleranz die an-
gestammte Haupttätigkeit nicht mehr zumutbar machen. Dieser Einschätzung schloss
sich der Arbeitgeber an (S. 31, S. 198). Den Nebenerwerb erachtet man demgegenüber
als zumutbar (S. 65 ff). Das Verlaufs-MRI vom 25. April 2019 (S. 252 ff.) zeigte einen
stationären Befund ohne Hinweis für eine neuro-degenerative Pathologie. Die Sensibili-
tätsstörungen an der linken Hand waren durch ein mittelschweres sensomotorisches
Karpaltunnelsyndrom erklärbar.
Die Beschwerdegegnerin legte das Dossier dem Regionalen Ärztlichen Dienst (RAD)
vor. Dr. E _, Fachärztin für Innere Medizin, Zertifizierte Gutachterin SIM, nahm
u.a. mit Berichten vom 12. November 2020 (S. 335 ff.) und 25. Mai 2021 (S. 377) Stel-
lung. Sie erachtete eine 100%ige Arbeitsfähigkeit ab dem 16. März 2017 in der ange-
stammten Haupttätigkeit (ohne F _) und in der Nebentätigkeit als
G _ für zumutbar. Vorbehalten die Periode vom 6. Dezember 2016 bis zum
15. März 2017. Funktionell eingeschränkt sei die Stressresistenz. Insgesamt könne von
einer uneingeschränkten Arbeitsfähigkeit, die sich auch auf die bisher gearbeitete
57h/Woche beziehe, ausgegangen werden. Die Schlussfolgerung des Hausarztes, eine
Arbeit von mehr als 1.5 - 2h/Tag sei nicht möglich, erscheine nicht nachvollziehbar.
B. Mit Verfügung vom 12. Juli 2021 (S. 384 ff.) wies die Beschwerdegegnerin den Leis-
tungsanspruch ab. Der Berechnung legte sie einerseits ein Hauptpensum von 100% so-
wie ein Nebenpensum von 40% zugrunde. Es sei mit dem Beweisgrad der überwiegen-
den Wahrscheinlichkeit erstellt, dass der Versicherte in der Tätigkeit als G _
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140% leisten könne, was einen Invaliditätsgrad von 27% bzw. 31% unter Anwendung
der LSE zur Folge habe.
C. Am 14. September 2021 liess der Beschwerdeführer dagegen Beschwerde bei der
Sozialversicherungsrechtlichen Abteilung des Kantonsgerichts einreichen. Aus seiner
Sicht waren nicht alle relevanten medizinischen Berichte mitberücksichtigt und der Inva-
liditätsgrad falsch berechnet worden. Er habe zu keinem Zeitpunkt ein Arbeitspensum
von 140% ausgeübt. Aktenkundig könne er lediglich noch ein Pensum von 20% leisten.
Er sei in der Konzentration beeinträchtigt und nicht stressresistent. Er benötige auch
Pausen.
In ihrer Vernehmlassung vom 26. Oktober 2021 hielt die Beschwerdegegnerin mit Ver-
weis auf ihre Begründung in der Verfügung am ablehnenden Rentenanspruch fest.
Auf weitere Sachverhaltsdarstellungen, Parteibehauptungen und Begründungen wird,
soweit rechtlich von Bedeutung, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Considerations:
Erwägungen
1. In Abweichung von Art. 58 Abs. 1 ATSG sind Verfügungen der kantonalen IV-Stellen
direkt vor dem Versicherungsgericht am Ort der IV-Stelle anfechtbar (Art. 69 Abs. 1 des
Bundesgesetzes vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung [IVG]). In casu ist
dies die Sozialversicherungsrechtliche Abteilung des Kantonsgerichts (Art. 7 Abs. 2 des
Gesetzes über die Rechtspflege vom 11. Februar 2009 [RPflG] i.V.m. Art. 1 Abs. 2 des
Verfahrensreglements vom 2. Oktober 2001 [RVG] und Art. 81a des Gesetzes über das
Verwaltungsverfahren und die Verwaltungsrechtspflege vom 6. Oktober 1976 [VVRG]).
Der Beschwerdeführer ist als Direktbetroffener zur Beschwerde legitimiert. Auf die form-
(Art. 61 lit. b ATSG) und fristgerecht (Art. 38 Abs. 4 und 60 ATSG) eingereichte Be-
schwerde ist einzutreten.
2.
2.1 Am 1. Januar 2022 sind neue IVG-Bestimmungen in Kraft getreten. In intertempo-
ralrechtlicher Hinsicht gilt für die Beurteilung der Frage, welches Recht bei einer Ände-
rung der Rechtsgrundlagen Anwendung findet, der Grundsatz, dass diejenigen Rechtss-
ätze massgebend sind, die bei der Erfüllung des rechtlich zu ordnenden oder zu Rechts-
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folgen führenden Tatbestandes Geltung haben (BGE 140 V 41 E. 6.3.1 S. 44 f. mit Hin-
weisen). Bei der Beurteilung von Dauersachverhalten wird im Sozialversicherungsrecht
auf den bis zum Zeitpunkt des Erlasses der strittigen Verfügung eingetretenen Sachver-
halt abgestellt (vgl. BGE 144 I 81 E. 4.1 S. 86 f.; 132 V 215 E. 3.1.1; Bundesgerichtsurteil
9C_201/2021 vom15. Juni 2021 E. 5.1). Für den hier zu beurteilenden Fall bedeutet das,
dass der Rentenanspruch nach Massgabe der bis zum 31. Dezember 2021 geltenden
Gesetzesbestimmungen zu prüfen ist, da der invalidisierende Zustand von der Verwal-
tung erstmals am 12. Juli 2021 beurteilt wurde.
2.2 Die Beschwerdeinstanz hat nicht zu prüfen, ob sich der angefochtene Entscheid
unter schlechthin allen in Frage kommenden Aspekten als korrekt erweist, sondern im
Prinzip nur die vorgebrachten Beanstandungen zu untersuchen (BGE 119 V 347 E. 1a).
2.3 Zu prüfen ist der Grad der Restarbeitsfähigkeit und die Berechnung des Invaliditäts-
grades.
3.
3.1 Gegenstand der Invalidenversicherung ist nicht der Gesundheitsschaden an sich,
sondern seine wirtschaftliche Auswirkung. In diesem Sinne ist der Invaliditätsbegriff ein
juristischer und kein medizinischer Begriff (BGE 102 V 166). Dennoch sind Verwaltung
und Richter zur Bemessung des Invaliditätsgrades auf die Angaben von Ärzten ange-
wiesen. Deren Aufgabe ist es, den Gesundheitszustand zu beurteilen (Befunderhebung,
Diagnosestellung) und dazu Stellung zu nehmen, in welchem Umfang und bezüglich
welcher Tätigkeiten der Versicherte arbeitsunfähig ist. Die ärztlichen Auskünfte bilden
sodann eine wichtige Grundlage für die Beurteilung der Frage, welche Arbeitsleistungen
dem Versicherten noch zugemutet werden können (BGE 140 V 193 E. 3.2, 125 V 261
E. 4; 115 V 134 E. 2).
3.3 Aufgrund des Grundsatzes der freien Beweiswürdigung haben Versicherungsträger
und Sozialversicherungsrichter die Beweise frei, d.h. ohne Bindung an förmliche Beweis-
regeln, sowie umfassend und pflichtgemäss zu würdigen. Für das Beschwerdeverfahren
bedeutet dies, dass der Sozialversicherungsrichter alle Beweismittel, unabhängig davon,
von wem sie stammen, objektiv zu prüfen und danach zu entscheiden hat, ob die ver-
fügbaren Unterlagen eine zuverlässige Beurteilung des streitigen Rechtsanspruches ge-
statten. Insbesondere darf er bei einander widersprechenden medizinischen Berichten
den Prozess nicht erledigen, ohne das gesamte Beweismaterial zu würdigen und die
Gründe anzugeben, warum er auf die eine und nicht auf die andere medizinische These
abstellt. Hinsichtlich des Beweiswerts eines Arztberichts ist entscheidend, ob der Bericht
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für die streitigen Belange umfassend ist, auf allseitigen Untersuchungen beruht, auch
die geklagten Beschwerden berücksichtigt, in Kenntnis der Vorakten (Anamnese) abge-
ben worden ist, in der Darlegung der medizinischen Zusammenhänge und in der Beur-
teilung der medizinischen Situation einleuchtet und ob die Schlussfolgerungen des Ex-
perten begründet sind. Die RAD-Ärzte müssen sodann über die im Einzelfall gefragten
persönlichen und fachlichen Qualifikationen verfügen (SVR 2009 IV Nr. 56 S. 174 E.
4.3.1; Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 3. Aufl. 2014,
Nr. 5 zu Art. 59). Ausschlaggebend für den Beweiswert ist grundsätzlich somit weder die
Herkunft eines Beweismittels noch die Bezeichnung der eingereichten oder in Auftrag
gegebenen Stellungnahmen als Bericht oder Gutachten, sondern deren Inhalt (BGE 134
V 231 E. 5.1, 125 V 351 E. 3a mit Hinweisen; AHI 2001 S. 113 E. 3a).
Den Berichten und Gutachten versicherungsinterner Ärzte kommt Beweiswert zu, sofern
sie schlüssig erscheinen, nachvollziehbar begründet sowie in sich widerspruchsfrei sind
und keine Indizien gegen ihre Zuverlässigkeit bestehen. Die Tatsache allein, dass der
befragte Arzt in einem Anstellungsverhältnis zum Versicherungsträger steht, lässt nicht
schon auf mangelnde Objektivität und auf Befangenheit schliessen. Gleiches gilt, wenn
ein frei praktizierender Arzt von einer Versicherung wiederholt für die Erstellung von Gut-
achten beigezogen wird (RKUV 1999 U 332 S. 193 E. 2a bb). Im Hinblick auf die erheb-
liche Bedeutung, welche den Arztberichten im Sozialversicherungsrecht zukommt, ist an
die Unparteilichkeit des Gutachters allerdings ein strenger Massstab anzulegen (BGE
123 V 351 E. 3b; SVR 2003 UV Nr. 15 S. 45 E. 3.2.2; AHI 2001 S. 155 E. 3b ee). Soll
ein Versicherungsfall ohne Einholung eines externen Gutachtens entschieden werden,
so sind an die Beweiswürdigung strenge Anforderungen zu stellen. Bestehen auch nur
die geringsten Zweifel an der Zuverlässigkeit und Schlüssigkeit der versicherungsinter-
nen ärztlichen Feststellungen, so sind ergänzende Abklärungen vorzunehmen (BGE 142
V 58 E. 5.1, 135 V 465 E. 4.4; Bundesgerichtsurteil 8C_33/2021 vom 31. August 2021
E. 2.2.2).
Aus dem Grundsatz der Waffengleichheit folgt das Recht der versicherten Person, mit-
tels eigener Beweismittel die Zuverlässigkeit und Schlüssigkeit der ärztlichen Feststel-
lungen der versicherungsinternen Fachpersonen in Zweifel zu ziehen. Diese von der
versicherten Person eingereichten Beweismittel stammen regelmässig von behandeln-
den Ärztinnen und Ärzten oder von anderen medizinischen Fachpersonen, die in einem
auftragsrechtlichen Verhältnis zur versicherten Person stehen. Da diese Fachpersonen
sich in erster Linie auf die Behandlung zu konzentrieren haben, verfolgen ihre Berichte
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nicht den Zweck einer den abschliessenden Entscheid über die Versicherungsansprü-
che erlaubenden objektiven Beurteilung des Gesundheitszustandes und erfüllen deshalb
kaum je die materiellen Anforderungen an ein Gutachten gemäss BGE 125 V 351 E. 3a.
Diese Erfahrungstatsache befreit das Gericht indessen nicht von seiner Pflicht zu einer
korrekten Beweiswürdigung, bei der auch die von der versicherten Person aufgelegten
Berichte mit zu berücksichtigen sind. Diese sind daraufhin zu prüfen, ob sie auch nur
geringe Zweifel an der Zuverlässigkeit und Schlüssigkeit der Feststellungen versiche-
rungsinterner Ärztinnen und Ärzte wecken. Es würde einen Verstoss gegen die Waffen-
gleichheit und somit eine Verletzung von Art. 6 Ziff. 1 der Europäischen Menschenrechts-
konvention (EMRK) bedeuten, die Eignung der Berichte der behandelnden Ärztinnen
und Ärzte zur Weckung derartiger Zweifel von letztlich unerfüllbaren Anforderungen ab-
hängig zu machen. Damit die versicherte Person eine vernünftige Chance hat, ihre Sa-
che dem Gericht zu unterbreiten, ohne gegenüber dem Versicherungsträger klar be-
nachteiligt zu sein, darf bei Bestand solcher Zweifel nicht aufgrund der von der versi-
cherten Person aufgelegten Berichte einerseits und der versicherungsinternen medizini-
schen Berichte andererseits eine abschliessende Beweiswürdigung vorgenommen wer-
den (BGE 135 V 465 E. 4.5 und 4.6).
4.
4.1 Die IV-Stelle stützte sich für die Beurteilung der Arbeitsfähigkeit und Resterwerbs-
fähigkeit auf die Berichte ihrer RAD-Ärztin. Sie erstattete ihre Stellungnahmen in Kennt-
nis der sich im IV-Dossier befindenden Berichte des Hausarztes und der behandelnden
Ärzte.
4.2 Der Beschwerdeführer bemängelt die Qualität der RAD-Beurteilungen. Die von den
behandelnden Ärzten diagnostizierten gesundheitlichen Einschränkungen seien in den
RAD-Berichten unvollständig berücksichtigt und die Restarbeitsfähigkeit deshalb abwei-
chend davon und unrichtig festgesetzt worden. Auch seien nicht sämtliche Berichte dem
RAD unterbreitet worden. Entgegen den Darlegungen des Beschwerdeführers hatte je-
doch die RAD-Ärztin von sämtlichen Berichten Kenntnis. Mit Blick auf die vorgebrachte
Verletzung des rechtlichen Gehörs (Art. 29 Abs. 2 der Bundesverfassung; Art. 42 ATSG)
ist festzuhalten, dass sich die RAD-Ärztin und die IV-Stelle mit den vom Beschwerdefüh-
rer vorgebrachten Einwänden und neu eingereichten Berichten - wie derjenige der Neu-
rologie des Inselspitals vom 2. März 2021 sowie von PD Dr. H _ vom 21. Feb-
ruar 2021 - auseinandergesetzt hat. Explizit wiesen sie darauf hin, dass mit den neu
eingereichten medizinischen Berichten keine neuen medizinischen Befunde oder Erklä-
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rungen geltend gemacht worden seien (S. 383). Vor diesem Hintergrund ist nicht ersicht-
lich, inwiefern sich die IV-Stelle bloss ungenügend mit den vorgebrachten Einwänden
auseinandergesetzt und demzufolge das rechtliche Gehör des Beschwerdeführers ver-
letzt haben sollte, zumal sie dessen Vorbringen gehört, geprüft und in der Entscheidfin-
dung berücksichtigt hat (vgl. dazu BGE 136 I 229 E. 5.2; 134 I 83 E. 4.1). Im Rahmen
der Begründungspflicht (Art. 29 Abs. 2 BV; Art. 42 und Art. 43 Abs. 3 ATSG) ist weiter
nicht erforderlich, dass sich die Behörde mit allen Parteistandpunkten einlässlich ausei-
nandersetzt und jedes einzelne Vorbringen ausdrücklich widerlegt. Vielmehr kann sie
sich auf die für den Entscheid wesentlichen Punkte beschränken, so dass sich der Be-
troffene über die Tragweite des Entscheides Rechenschaft geben und ihn in voller
Kenntnis der Sache an die höhere Instanz weiterziehen kann (vgl. BGE 136 I 229 E. 5.2;
134 I 83 E. 4.1). Dies war dem Beschwerdeführer möglich, weshalb eine Verletzung der
Begründungspflicht ebenfalls nicht ersichtlich ist.
Schliesslich kann der IV-Stelle auch keine Verletzung des Untersuchungsgrundsatzes
(Art. 43 Abs. 1 ATSG) vorgeworfen werden, kann sie doch auf die Abnahme weiterer
Beweise dann verzichten, sofern sie nach den von Amtes wegen vorzunehmenden Ab-
klärungen bei pflichtgemässer Beweiswürdigung zur Überzeugung gelangt, ein bestimm-
ter Sachverhalt sei als überwiegend wahrscheinlich zu betrachten und weitere Beweis-
massnahmen könnten an diesem Ergebnis nichts mehr ändern (antizipierte Beweiswür-
digung). Darin liegt weder eine Verletzung des Untersuchungsgrundsatzes noch eine
Verletzung des rechtlichen Gehörs (Art. 29 Abs. 2 BV; vgl. BGE 124 V 90 E. 4b; 122 V
157 E. 1d). Davon, dass die von ihr getätigten Abklärungen eine abschliessende Beur-
teilung des Leistungsanspruchs des Beschwerdeführers erlaubten, ging die Beschwer-
degegnerin – wie nachfolgend zu zeigen ist (E. 5) – zu Recht aus.
4.3 Der Beschwerdeführer stellt den Beweisantrag der Parteieinvernahme. Das Gehörs-
recht verleiht einer Partei nicht den absoluten Anspruch, vom Gericht mündlich angehört
zu werden. Es gebietet der Verfahrensleitung lediglich, der Recht suchenden Person die
Möglichkeit zu geben, sich zum angefochtenen Entscheid und zu allenfalls im weiteren
Prozessverlauf neu vorgebrachten Parteivorbringen - soweit diese für die Entscheidfin-
dung von Bedeutung sind - in genügender Weise zu äussern (vgl. etwa Bundesgerichts-
urteil 9C_281/2018 vom 9. Oktober 2018 E. 4.1 mit Hinweis). Weshalb der Beschwerde-
führer zweckdienliche Ausführungen zum Sachverhalt nicht im Rahmen des Schriftver-
kehrs hätte vorbringen können, leuchtet in casu nicht ein, weshalb schon aus diesem
Grund darauf verzichtet werden kann. Ferner erübrigt sich eine Parteieinvernahme, da
es sich bei den anlässlich einer solchen gemachten Angaben lediglich um subjektive und
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nicht belegte Aussagen des Beschwerdeführers handeln würde. Schliesslich wurden im
Rahmen des Beschwerdeverfahrens die Akten der Vorinstanz ediert. Diese enthalten
die entscheidrelevanten Sachverhaltselemente. Das Gericht betrachtet – wie nachfol-
gend aufgezeigt - in antizipierter Beweiswürdigung den rechtserheblichen Sachverhalt
als überwiegend wahrscheinlich erstellt. Weitere Beweismassnahmen vermögen an die-
sem feststehenden Ergebnis nichts mehr zu ändern. Die vom Beschwerdeführer bean-
tragte Einvernahme ist deshalb nicht erforderlich (antizipierte Beweiswürdigung; vgl.
BGE 136 I 229 E. 5.3 mit Hinweisen).
4.4 Aufgrund der Akten ist erstellt, dass der Beschwerdeführer an einer Hemichorea-
Erkrankung leidet und diese ihn einschränkt. Gemäss den Ärzten könne er keine Nacht-
bzw. Schichtarbeiten oder Feinarbeiten mehr leisten und sei gegenüber Stress und Be-
lastungen nicht mehr widerstandsfähig. Funktionseinschränkend würden unkontrollierte
Bewegungen linksseitig und ein Zittern bestehen, wobei auch ein mittelschweres senso-
motorisches Karpaltunnelsyndrom ursächlich sei. Die genannten Einschränkungen stell-
ten gemäss behandelndem Haus- (vgl. Bericht vom 21. August 2019 S. 237) und Fach-
arzt in der angestammten Tätigkeit ein Sicherheitsrisiko dar. Der Arbeitgeber führte mit
Berichten vom 3. September 2018 (S. 31) und 27. April 2020 (S. 262) aus, ein
I _ sei aufgrund der öffentlichen Sicherheit und des Selbstschutzes nicht mehr
zu verantworten. Ein angepasster Arbeitsversuch sei ebenfalls gescheitert. Der Versi-
cherte habe sich weder als psychisch noch als physisch stressresistent gezeigt. Die ad-
ministrativen Arbeiten würden eine kaufmännische Ausbildung erfordern, über die der
Versicherte nicht verfüge. Mit Bericht vom 4. Mai 2020 (S. 266 ff.) schlussfolgerte die
RAD-Ärztin: «Da die Tätigkeit der J _ nicht ohne K _ und ohne mögliche konfrontative
Situationen möglich sei, was die Arbeitgeberin als zu gefährlich bei dem Versicherten sieht, kann auch eine
adaptierte Tätigkeit im angestammten Beruf nicht mehr als möglich erachtet werden» (S. 270). Aufgrund
des Dargelegten erscheint die Ausübung der Haupttätigkeit als wenig wahrscheinlich.
Ob schliesslich dem Beschwerdeführer die angestammte Haupttätigkeit ohne
F _ noch zumutbar ist oder nicht, kann letztlich offengelassen werden. Tatsa-
che ist, dass die Arbeitgeberin das Arbeitsverhältnis schliesslich aus gesundheitlichen
Gründen per 30. Juni 2020 auflöste, was dem Gericht als nachvollziehbar erscheint.
Aus den Akten geht ebenfalls hervor, dass die Beschwerden den Beschwerdeführer in
seiner Nebentätigkeit als G _ bzw. in einer angepassten Tätigkeit kaum ein-
schränkten. Die RAD-Ärztin hält diesbezüglich fest, in der Nebentätigkeit bestehe seit
dem 16. März 2017 keine Arbeitsunfähigkeit. Diese könne auch im Pensum von 140%
ausgeübt werden. Die Behauptung des Beschwerdeführers, die Nebentätigkeit sei erst
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im Krankheitsfalle vollzogen worden, trifft gemäss IK-Auszug zweifelsfrei nicht zu. Viel-
mehr war es dem Beschwerdeführer trotz seiner Beeinträchtigungen seit 2008 möglich
gewesen, die Nebenerwerbstätigkeit auszuüben. Den Nebenerwerb erachtete der Haus-
arzt bereits mit Bericht vom 9. November 2018 für zumutbar (S. 65 ff.). Sowohl die Fach-
ärzte des Inselspitals als auch PD Dr. H _ zogen mit Berichten vom 24. Juli
2020 (S. 309) oder 2. März 2021 (S. 363 f.) bzw. 21. Februar 2021 (S. 365 ff.) eine
Restarbeitsfähigkeit für eine angepasste Tätigkeit ohne Publikumskontakt und feinmoto-
rische Anforderungen in Erwägung. Wenn PD Dr. H _ sich unter Ziffer 4 seines
Berichtes auf einen kleinen Prozentbetrag einer reinen Bürotätigkeit bezog, stand diese
Antwort im Zusammenhang mit der Tätigkeit als L _, weshalb der Beschwer-
deführer daraus nichts zu seinen Gunsten ableiten kann. Die Ärztin des Inselspitals ih-
rerseits legte sich sodann in Bezug auf einen Prozentsatz nicht fest (Bericht vom 2. März
2021) und nannte eine Bürotätigkeit lediglich als Beispiel. Der behandelnde Hausarzt
statuierte schliesslich eine Nebentätigkeit als G _ im Rahmen von 20% als
angepasst. Er begründete dies jedoch nicht mit neuen Diagnosen oder anderen Ein-
schränkungen. Ferner legte er dar, dass diese zu therapeutischen Zwecken ausgeübt
werde, was jedenfalls für den Zeitraum vor März 2017 keinesfalls zutraf und nicht als
nachvollziehbar erscheint, zumal keine psychiatrischen Diagnosen gestellt worden wa-
ren. Bezüglich dieser abgefassten Stellungnahme ist schliesslich der Erfahrungstatsa-
che Rechnung zu tragen, dass die behandelnden Hausärzte mitunter im Hinblick auf ihre
auftragsrechtliche Vertrauensstellung in Zweifelsfällen eher zu Gunsten ihrer Patienten
aussagen. Der Hausarzt konnte sich in seinem Bericht auf keine neuen Untersuchungs-
ergebnisse stützen, seit April 2019 war die bildgebende Diagnostik unverändert geblie-
ben. Insgesamt hatte sich der Gesundheitszustand des Beschwerdeführers im Laufe der
Jahre kaum verändert. Zahlreiche Abklärungen wurden primär zur Ursachenforschung
betrieben, wobei man hinsichtlich der Restarbeitsfähigkeit schlussfolgerte, eine Wieder-
eingliederung in einen Tätigkeitbereich mit anspruchsvoller Feinmotorik sei wenig ziel-
führend (Bericht des Inselspitals vom 21. März 2021 S. 363 f.). Insgesamt sind mithin
die Berichte der RAD-Ärztin in sich stimmig und für das erkennende Gericht schlüssig
nachvollziehbar. Demnach ist gestützt auf deren Einschätzung davon auszugehen, dass
der Beschwerdeführer in einer leidensangepassten Tätigkeit seit dem 16. März 2017 voll
arbeitsfähig war.
Wie oben dargelegt, ist der Beschwerdeführer in seiner Haupttätigkeit arbeitsunfähig. In
einer angepassten Tätigkeit im Wechselrhythmus, ohne Stress sowie ohne hohe An-
sprüche an die Feinmotorik jedoch besteht eine volle Arbeitsfähigkeit. Gemäss IK-Aus-
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zug übte der Beschwerdeführer seit 2008 Nebentätigkeiten für Stockwerkeigentümerge-
meinschaften sowie ab November 2015 für die D _ AG aus (S. 19 ff.). Die
Nachfrage im August 2020 bei der Arbeitgeberin betreffend den Nebenberuf als
G _ ergab ein Stellenpensum von ca. 60% (S. 322). Im Oktober 2020 (S. 330)
präzisierte die Arbeitgeberin, der Beschwerdeführer arbeite 16 Stunden, was einem Pen-
sum von 40% entspreche. Im Oktober 2018 sei eine Lohnerhöhung erfolgt. Vergleiche
man die Stellenprozente mit der Lohnsumme, dann resultiere ein höheres Arbeitspen-
sum (100% = CHF 4’000). Die Einwände des Beschwerdeführers, bei den Mailangaben
handle es sich um solche ohne Bezugnahme auf die konkreten Verhältnisse, ist unzu-
treffend. Die Anfrage der Beschwerdegegnerin erfolgte spezifisch bezüglich der Neben-
tätigkeit des Beschwerdeführers. Dabei mag es zutreffen, dass die tatsächlich geleiste-
ten Stunden nicht überprüft sind, liegt es doch in der Natur der Tätigkeit eines
G _, dass vielmehr dessen Aufgabenbereich anstatt dessen Stundenpensum
vorgegeben wird. Dass der Beschwerdeführer seinen diesbezüglichen Verpflichtungen
trotz gesundheitlichen Problemen nicht nachzukommen vermochte, dafür liegen keine
Anhaltspunkte vor. Es kann jedenfalls nicht davon ausgegangen werden, dass die Rest-
arbeitsfähigkeit nicht mehr nachgefragt wurde.
4.5 Streitig und zu prüfen ist weiter die Verwertbarkeit der Restarbeitsfähigkeit. Die Be-
schwerdegegnerin ist dabei der Ansicht, der Beschwerdeführer könne zu 140% als Ab-
wart arbeiten. Der Beschwerdeführer bringt demgegenüber sinngemäss vor, aufgrund
seines Alters sei es ihm nicht mehr möglich, eine allenfalls bestehende Restarbeitsfä-
higkeit auf dem ausgeglichenen Arbeitsmarkt zu verwerten.
Das fortgeschrittene Alter wird, obgleich an sich ein invaliditätsfremder Faktor, in der
Rechtsprechung als Kriterium anerkannt, welches zusammen mit weiteren persönlichen
und beruflichen Gegebenheiten dazu führen kann, dass die einer versicherten Person
verbliebene Restarbeitsfähigkeit auf dem ausgeglichenen Arbeitsmarkt
realistischerweise nicht mehr nachgefragt wird, und dass ihr deren Verwertbarkeit auch
gestützt auf die Selbsteingliederungslast nicht mehr zumutbar ist. Fehlt es an einer
wirtschaftlich verwertbaren Restarbeitsfähigkeit, liegt eine vollständige
Erwerbsunfähigkeit vor, die einen Anspruch auf eine ganze Invalidenrente begründet.
Der Einfluss des Lebensalters auf die Möglichkeit, das verbliebene Leistungsvermögen
auf dem ausgeglichenen Arbeitsmarkt zu verwerten, lässt sich nicht nach einer
allgemeinen Regel bemessen, sondern hängt von den Umständen des Einzelfalls ab.
Massgebend können die Art und Beschaffenheit des Gesundheits-schadens und seiner
Folgen, der absehbare Umstellungs- und Einarbeitungsaufwand und in diesem
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Zusammenhang auch Persönlichkeitsstruktur, vorhandene Begabungen und
Fähigkeiten, Ausbildung, beruflicher Werdegang oder Anwendbarkeit von
Berufserfahrungen aus dem angestammten Bereich sein (Bundesgerichtsurteil
9C_497/2020 vom 25. Juni 2021 E. 5.2.2; BGE 138 V 457 E. 3.1).
Die Möglichkeit, die verbliebene Arbeitsfähigkeit auf dem ausgeglichenen Arbeitsmarkt
zu verwerten, hängt nicht zuletzt davon ab, welcher Zeitraum der versicherten Person
für eine berufliche Tätigkeit und vor allem auch für einen allfälligen Berufswechsel noch
zur Verfügung steht. Für die Bestimmung des massgeblichen Stichtags für die
Beantwortung der Frage nach der Verwertbarkeit der Restarbeitsfähigkeit bei vorge-
rückten Alter hat das Bundesgericht in BGE 138 V 457 E. 3.3 festgelegt, es sei auf das
Feststehen der medizinischen Zumutbarkeit einer (Teil-) Erwerbsfähigkeit abzustellen.
Diese stehe fest, sobald die medizinischen Unterlagen diesbezüglich eine zuverlässige
Sachverhaltsfeststellung erlaubten, d.h., eine den Anforderungen an die Beweiskraft
genügende medizinische Grundlage für den Rentenentscheid vorliege (BGE 138 V 457
E. 3.4).
Die medizinische Zumutbarkeit einer Erwerbstätigkeit stand ab dem Bericht des RAD
Anfangs Mai 2020 (S. 266 ff.) fest. Dem xxx geborenen Beschwerdeführer blieb zu
diesem Zeitpunkt noch ein Jahr bis zum Erreichen des gesetzlichen Rentenalters. Er hat
zwar zwei EFZ, jedoch seit über 28 Jahren nicht mehr hauptberuflich darauf gearbeitet,
sondern war zu 100% als A _ tätig. Der Sachbearbeiter der IV stellte am 9.
November 2019 (S. 197) fest, gemäss den Abklärungen seien Massnahmen der
Frühinterverntion nicht möglich. Am 23. Juli 2020 (S. 285) liess die Arbeitslosenkasse
mitteilen, es sei bei ihnen eine Anmeldung erfolgt. Der Beschwerdeführer konnte jedoch
in der Folge nirgends zusätzlich vermittelt werden. Den Akten kann jedenfalls nicht
entnommen werden, dass es neben seiner G _tätigkeit zu anderen
Jobangeboten gekommen wäre. Die dem Beschwerdeführer zumutbaren leichten
Tätigkeiten setzten demzufolge ein hohes Mass an Anpassungsfähigkeit voraus.
Aufgrund der letzten beruflichen Tätigkeit während vielen Jahren beim selben
Arbeitgeber wird der Umstellungs- und Einarbeitungsaufwand hoch sein. Es ist auch bei
einem ausgeglichenen Arbeitsmarkt nur schwer vorstellbar, dass der Beschwerdeführer
mit seiner alters- und gesundheitsbedingt verminderten Anpassungsfähigkeit einen
Arbeitgeber findet, der ihn für die kurze verbleibende Zeit der Erwerbstätigkeit einarbeitet
und zudem die hohen Arbeitgeberbeiträge an die obligatorische berufliche Vorsorge auf
sich nimmt. Dass er darüberhinaus seine Tätigkeit ohne weiteres auf 140% hätte
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ausbauen können, ist unglaubwürdig und realitätsfremd (vgl. dazu Bundesgerichtsurteil
9C_497/2020 vom 25. Juni 2021 E. 5.2.2).
Die dargelegten persönlichen und beruflichen Gegebenheiten sind - zusammen mit der
Tatsache, dass der Beschwerdeführer im massgebenden Zeitpunkt nur noch ein Jahr
vor der Pensionierung stand - geeignet, einen durchschnittlichen Arbeitgeber davon
abzuhalten, die mit einer solchen Einstellung verbundenen Risiken einzugehen, zumal
die in casu verlangten behindertengerechten Arbeitsplätze von Arbeitnehmern bzw.
Versicherten in jungem und mittlerem Alter ebenfalls stark nachgefragt sind. Der
Beschwerdeführer vermag demzufolge mit überwiegender Wahrscheinlichkeit auch
unter der Vorgabe eines ausgeglichenen Arbeitsmarktes keinen Arbeitgeber mehr zu
finden, der ihn für eine geeignete Tätigkeit einstellt. In Weiterausübung seiner
Nebentätigkeit ist ausserdem der Beschwerdeführer seiner Schadensminderungspflicht
genügend nachgekommen. In Berücksichtigung dieser verbleibt jedoch ein Anspruch auf
eine ganze Rente (Valideneinkommen von CHF 133'810 in Beziehung gesetzt zu einem
Invalideneinkommen CH 27'900 führt zu einem Invaliditätsgrad von 79.14%).
4.6 Da die gegebene Restarbeitsfähigkeit nach dem Gesagten nicht umfangreicher wirt-
schaftlich verwertbar ist, liegt eine vollständige Erwerbsunfähigkeit vor und der Be-
schwerdeführer hat mithin nach Ablauf des Wartejahrs Anspruch auf eine ganze Invali-
denrente. Die Verfügung der IV-Stelle vom 12. Juli 2021 ist daher aufzuheben und die
Beschwerde gutzuheissen.
5.
5.1 Das Beschwerdeverfahren bei Streitigkeiten um die Bewilligung oder die Verwei-
gerung von IV-Leistungen vor dem Kantonsgericht ist kostenpflichtig (Art. 69
Abs. 1bis IVG). Aufgrund des Verfahrensaufwandes werden die Kosten zu Lasten der IV-
Stelle auf CHF 500 festgesetzt. Der bereits geleistete Kostenvorschuss ist dem Be-
schwerdeführer zurück zu erstatten.
5.2 Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend steht dem durch einen Anwalt vertre-
tenen Beschwerdeführer eine Parteientschädigung zu. Diese wird auf CHF 2’000 inkl.
Auslagen und Mehrwertsteuer (Art. 61 lit. g ATSG; Art. 4 GTar) festgesetzt.
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