Decision ID: 6a74cd29-6611-4ef9-8dbb-f0f19d9e8467
Year: 2014
Language: fr
Court: VS_TC
Chamber: VS_TC_001
Canton: VS
Region: Région lémanique
Law Area: 
Law Sub-area: nan
Label: approval

Facts:
Faits
A. En février 2011, X_ a acquis la parcelle n° xxx1 au lieu-dit D_ à
E_, bien-fonds de 925 m 2 (dont un chalet de 106 m
2 d’emprise au sol) et
desservi par le chemin F_ sur son côté nord. Le conseil communal de
B_, le 21 août 2012, a donné suite à la demande formulée par X_
le 21 mars 2012 visant à être autorisé à démolir le chalet existant et à en construire un
nouveau avec un garage enterré et à installer une pompe à chaleur dans ce bâtiment
en zone T4. Il a approuvé les plans portant le sceau de ce jour et le n° 065.12. Sa
décision notifiée le 31 août 2012 écartait l’opposition déposée le 27 avril 2012 par
l’hoirie Y_, propriétaire du chalet G_ et des parcelles xxx2 et xxx3,
en relevant que le projet, dont les plans avaient été modifiés par une suppression de
pièces non comptées dans la densité, correspondait à la réglementation communale, y
compris dans ses dimensions et que l’accès au garage n’impliquait pas d’empiètement
sur le n° xxx3.
B. Saisi d’une requête d’effet suspensif de l’hoirie Y_, le 6 septembre 2012,
puis d’un recours administratif le 30 novembre 2012, le Conseil d’Etat a classé la
première et admis le second le 22 janvier 2014. Sa décision, notifiée le 27 janvier
suivant, retient que, sur la façade ouest, déterminante pour le calcul de la hauteur du
nouveau chalet, la dimension à retenir n’est pas celle de 8 m admise par la réglemen-
tation de la zone à calculer depuis la cote 1543, mais une autre qui lui est supérieure
de la distance qui sépare ce point ±0 du bas de la porte d’accès au sous-sol et est
excavée à l’aplomb de la ligne de faîte. Ce prononcé d’annulation du permis de bâtir du
31 août 2012 observe encore que la surface de plancher calculée à 265.9 m 2 , soit le
maximum permis par la réglementation avec le bonus d’indice, omet l’emprise de
l’ascenseur dans les combles et ajoute que, sous l’angle de la Lex Weber, le permis ne
peut être confirmé car il ne spécifie pas à quel type de nouvelle résidence se rapporte
l’autorisation, aucune précision n’ayant été apportée en cours de procédure.
C. X_ a conclu céans à l’annulation, sous suite de frais et de dépens à la
charge de l’intimée, de la décision du 22 janvier 2014 et au rétablissement du permis
du 31 août 2012 sous deux conditions complémentaires, subsidiairement au renvoi de
la cause au Conseil d’Etat pour ce faire. A l’appui de ces conclusions, le mémoire du
28 février 2014 expose que le requérant, domicilié à B_ depuis de
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nombreuses années, souhaitait construire sa résidence principale sur le n° xxx1. Sur la
question de la densité, le recourant argue que les 2 m 2 relatifs à l’emprise de
l’ascenseur, omis dans le calcul relatif aux combles, sont contrebalancés par les 2,2 m 2
additionnés par erreur au rez-de-chaussée, calcul qui lui paraît conforme à la
réglementation communale, ce dont il souhaite obtenir la confirmation par la
municipalité en cours de procédure. Quant à la mesure de la hauteur, il conteste la
prise en compte de l’élément enterré au sous-sol qui se présente tout au plus comme
un corps échelonné de la façade ouest, l’entrée excavée qui permettra un accès
extérieur au sous-sol ne faisant pas partie de la façade pour le calcul de cette
dimension ; X_ argue de l’analogie de la porte qui permettra d’accéder
depuis l’extérieur au niveau -3.06 avec les accès à des garages qui ne comptent pas
dans la mesure de la hauteur d’un bâtiment et se déclare prêt à renoncer, le cas
échéant, à cette ouverture, la double porte prévue au local de dépôt au nord-ouest
suffisant aux besoins des volumes de rangement du niveau sous-sol.
Sans se déterminer, la commune de B_ s’est référée à l’argumentation et
aux conclusions du recourant le 13 mars 2014. L’autorité attaquée a proposé, le
26 mars 2014, de rejeter le recours en notant que la hauteur déclarée ne tenait pas
compte de toute la partie de façade du sous-sol dégagée de la face ouest du bâtiment
projeté. A la signature de C_, la partie intimée a conclu, sous suite de frais et
de dépens, au rejet du recours, sa détermination du 17 avril doutant de la domiciliation
de X_ à B_, de la volonté de ce dernier de respecter les plans du
projet - modifiés sans qu’elle-même ne sache à quel propos - et estimant que les
parties apparentes du sous-sol devaient être prises en compte pour le calcul de la
hauteur ; elle signale en outre les griefs non traités par le Conseil d’Etat au vu de ceux
qui lui ont permis d’annuler le permis de bâtir. Elle s’exprime encore sur les
modifications relatives à l’amélioration de l’accès à véhicules au n° xxx1, qui n’était pas
prévue à l’origine et se ferait au détriment des escaliers existants du chemin
H_, et détaille les conditions dans lesquelles se sont déroulés des
pourparlers entre voisins durant la procédure de recours.
Le 29 avril 2014, la commune de B_ a porté un avenant ordonnant
l’affectation du chalet autorisé le 31 août 2012 en résidence principale et requérant la
mention de cette charge au Registre foncier. La réplique du 9 mai 2014 de
X_ s’explique sur ce point, joint un plan donnant le détail du calcul de la
densité, fournit des précisions sur les murs extérieurs distincts des façades du chalet et
nécessaires au vu de la pente du terrain en limite ouest et commente les prétentions
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financières injustifiées que formulait l’opposante devant la commune. A réception de
cette écriture, le représentant de l’hoirie a déposé en cause l’opposition qu’il avait
adressée le 23 mai 2014 à l’administration communale à l’encontre de l’avenant, ainsi
qu’une correspondance du même jour au sujet de la modification des escaliers
H_. Le 13 juin 2014, il a formulé ses commentaires sur les plans et pièces
versés en cause par le recourant, ainsi que sur les réponses données aux quatre griefs
maintenus dans la réplique ; le 17 juin 2014, il a versé au dossier deux photographies
montrant la planie devant le chalet I_ actuel ainsi que des clichés des
escaliers publics sur le n° xxx4 à modifier pour faciliter l’accès au futur garage.
L’instruction s’est close le 27 juin 2014 avec la communication des remarques. Les 2 et
17 juillet 2014, l’intimée a encore produit de nouvelles photographies du chemin
F_ et une correspondance adressée à la commune de B_ au sujet
des travaux réalisés sur cette voie publique.

Considerations:
Considérant en droit
1. Le recours de X_, en tant que propriétaire, requérant d’un permis de
construire et partie déboutée devant le Conseil d’Etat, est recevable (art. 72, 78 let. a,
80 al. 1 let. a-c, 44 al. 1 let. a, 46 et 48 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et
la juridiction administratives – LPJA ; RS/VS 172.6 ; B. Bovay, Procédure administra-
tive, p. 353).
2.1 Le propriétaire conteste le motif d’annulation retenu le 22 janvier 2014 en ce qu’il
fait application au permis délivré le 31 août 2012 de la jurisprudence portée par le
Tribunal fédéral le 22 mai 2013 et constate que l’autorisation de construire ne précise
pas le type de résidence approuvé, ce qui n’est plus admissible sur une commune
comportant plus de 20% de résidences secondaires après le 11 mars 2012. Pour ce
faire, il argue à juste titre de la pratique qu’illustre la cause tranchée par le Tribunal
fédéral le 4 avril 2014 (affaire 1C_874/2014) et qui permet au bénéficiaire d’un permis
délivré avant le 1 er janvier 2013 de préciser la nature du logement pour lequel il a
obtenu une autorisation, de faire compléter dans ce sens le permis délivré puis de
mentionner au registre foncier la garantie d’affectation imposée par la décision commu-
nale. Aujourd’hui, la décision de base ne souffre plus des incertitudes qu’elle présentait
devant le Conseil d’Etat puisque l’avenant pris par le conseil communal de
B_ le 29 avril 2014 ordonne l’affectation en résidence principale du chalet
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autorisé le 31 août 2012 et qu’une mention inscrite le 2 mai 2014 (PJ 3125) garantit
cette utilisation sur le bien-fonds n° xxx1. Avec ces compléments, le permis communal
correspond aux prescriptions des articles 4 et 6 de l’ordonnance du 22 août 2014 sur
les résidences secondaires (ORSec ; RS 702), de sorte que le motif d’annulation
retenu par la décision attaquée, sans nouvelle interpellation du constructeur entre la fin
mai 2013 et le 22 janvier 2014, ne peut être confirmé. La contestation opposée sur ce
point par la partie Y_ n’est pas déterminante - en ce qu’elle se fonde sur ses
connaissances de la vie actuelle du recourant ou exige une nouvelle enquête publique
à cet effet alors qu’elle ne lui apporterait rien du moment que toutes les pièces à cet
égard lui ont été remises - car elle ne discute pas de l’obligation imposée par l’autorité
communale et de la vérification de celle-là lorsque l’immeuble grevé sera habitable.
2.2 Pour la question de l’indice de densité, X_ a déposé avec son recours
une feuille de calcul (annexe 4) qui démontre que le projet approuvé, qui recense
265.7 m 2 de surface brute de plancher utile (SBP) alors que la parcelle n° xxx1 rangée
en zone T4 et affectée d’un indice de 0,25 (art. 90 et tableau annexé à l’art. 97 RCC)
en permet 265.9 m 2 avec le bonus Minergie, respecte bien ce point du droit public des
constructions. Le manco constaté par le Conseil d’Etat au vu de la surface de
l’ascenseur au niveau des combles (2 m 2 ) est dès lors bien compensé par une surface
de 2.2 m 2 qui, au rez-de-chaussée, n’entre pas dans le calcul de la SBP comme
espace de couloir desservant une surface non directement utilisable au sens de la
définition du glossaire annexé à l’ordonnance du 2 octobre 1996 sur les constructions
(OC ; RS/VS 705.100, 5 e tiret ou 6
e tiret de l’art. 90 let. b RCC).
Les objections avancées sur ce point ne tiennent pas. L’intimée persiste, les 17 avril et
13 juin 2014, à contester la régularité du projet sous l’aspect de la densité, estimant
que la partie requérante userait de tous les subterfuges pour contourner la loi : elle ne
cite toutefois aucun document qui illustrerait son point de vue ni ne désigne quelque
local dont la surface devrait être prise en compte en sus de celles additionnées par le
maître d’œuvre, ni quelle disposition légale la solution choisie par le requérant et
approuvée par l’autorité communale ignorerait, étant précisé que, durant les deux pro-
cédures de recours, l’opposante a eu accès au dossier de plans pertinents (datés des
21 mars/13 juin 2012 et portant le sceau du 21 août 2012 et le n° 065.12), qu’un jeu de
ces plans lui a été communiqué le 22 mai 2014 (version actualisée du 28 février 2014)
sans que ne s’ensuive une motivation détaillée de sa part au sujet du respect des
prescriptions sur l’indice d’utilisation. En l’état de la cause, une mise à néant du permis
pour un motif de densité ne se justifie dès lors pas.
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2.3 Le plan des façades et coupes révisé le 13 août 2012 fixe la hauteur du chalet à
8 m au moyen d’un trait rouge qui relie, sur la façade ouest, le niveau du jardin à la
cote 1543 à un point au-dessus de la panne faîtière ; la décision contestée retient que
le point de départ de cette mesure doit être fixé plus bas que le jardin du rez-de-chaus-
sée, en un point dégagé de ce côté ouest du chalet qui permettra l’accès aux locaux du
sous-sol, soit un chiffre supérieur aux 8 mètres alloués aux constructions de la zone
T4.
La hauteur d’un bâtiment, arrêtée par le règlement communal, se mesure dès le niveau
du terrain naturel, ou du sol aménagé s’il est plus bas que le terrain naturel, jusqu’à la
face supérieure de la panne faîtière pour les toits en pente. Sur les terrains en pente, la
hauteur se mesure sur la façade aval (cf. art. 11 al. 2 de la loi du 8 février 1996 sur les
constructions - LC ; RS/VS 705.1). Le glossaire annexé à l’OC ajoute que la hauteur
d’un bâtiment (au faîte) est la dimension verticale d’une construction mesurée à
l’aplomb pour tous les points. Dans le cas d’une façade, est pris en compte le terrain
de référence de cette façade, soit celui de l’intersection entre le plan de la façade et le
terrain de référence au pied de la façade à l’aplomb de l’intersection avec le plan de la
charpente du toit (cf. définition « hauteur des façades » et définitions in Bovay et al.,
Droit fédéral et vaudois de la construction, p. 656 et 657).
Dans le cas particulier, la hauteur du chalet projeté se mesure effectivement sur sa
façade ouest puisque c’est celle qui équivaut à la façade aval sur un terrain dont le
sommet en limite est culmine à la cote 1548 et le point le plus bas, en limite avec le
n° 634, se trouve à la cote 1540. Le point de rencontre entre le plan de cette façade
ouest et le terrain aménagé, celui-ci étant inférieur au terrain naturel, se trouve bien à
la cote 1453, ainsi que le montrent les dessins des façades ouest et nord du plan qui
porte le sceau du 21 août 2012 ; dès lors, la dimension verticale entre ce point et la
ligne qui le relie à l’intersection avec le plan de la toiture sur la panne faîtière est bien
de 8 mètres, cette dimension étant identique à l’extrémité de l’avant-toit d’environ
1 m 50 que procure cette panne sur ce côté du chalet, la terrasse de jardin au rez se
prolongeant sur 4 m depuis l’enveloppe du bâtiment. On ne peut, ainsi, suivre la déci-
sion attaquée en ce qu’elle calcule différemment la hauteur en fonction d’un point
inférieur à la cote 1543 du moment que ce point ne fait pas partie de la façade
déterminante du chalet dont il est éloigné d’environ 4 m 50, qu’il se présente comme
un accès de service construit en dessous du sol naturel que la réglementation commu-
nale exclut du calcul de la hauteur (art. 88 let. d RCC) à l’instar de ce qu’admet le droit
cantonal pour des accès aux garages (art. 11 al. 4 LC ; définition du glossaire, al. 5) et
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que l’hypothèse du calcul en fonction d’une prolongation théorique du faîte (toiture à 4
pans, al. 6 du glossaire) ne tient pas, cette panne dépassant déjà la façade à l’inverse
des situations visées par le législateur pour trouver un point d’intersection.
3. Il s’ensuit que les motifs retenus le 22 janvier 2014 pour annuler le permis commu-
nal sont infondés, ce qui entraîne l’annulation de cette décision sur recours. Dans cette
situation, deux voies sont ouvertes : soit l’autorité de recours renvoie l’affaire à
l’instance précédente, le cas échéant avec des instructions, soit – on parle alors de
réforme – elle prend elle-même la décision correcte, annulant celle qui lui a été déférée
et lui substituant la sienne propre (art. 80 al. 1 let. e et 60 LPJA ; P. Moor/E. Poltier,
Droit administratif, vol. II, p. 826 ss). Il y a certainement lieu à renvoi s’il faut compléter
l’état de fait ou exercer un pouvoir d’appréciation, mais il n’y a aucun droit à ce qu’une
question juridique soit correctement analysée à tous les degrés de juridiction. Une telle
conception heurterait les principes de célérité et d’économie de procédure (B. Corboz
et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd. n° 24 ad art. 107).
En l’espèce, l’autorité attaquée a expressément limité son examen aux points de
l’autorisation de bâtir qu’elle estimait illégaux, sans traiter les autres arguments de fond
avancés par l’hoirie Y_ ; la Cour renonce toutefois à renvoyer le dossier à
cette autorité pour nouvelle décision au fond. D’une part, le recourant, tout comme la
commune, ont eu l’occasion de se prononcer sur les autres griefs invoqués par l’hoirie
Y_ devant le Conseil d’Etat et maintenus céans (p. 5 in fine de la
détermination du 17 avril 2014), ce qui laisse intactes les possibilités de traiter
matériellement l’affaire céans sans violation du droit d’être entendu de l’une ou l’autre
partie. D’autre part, cette manière de faire est conforme aux principes d’économie de
procédure, ainsi que de célérité et permet qu’une décision matérielle définitive
intervienne rapidement, plutôt que de prolonger la procédure pour des motifs formels.
Le dossier est en outre complet, aussi la Cour traitera-t-elle, au vu de la pratique
récente (ACDP A1 13 404 du 23 mai 2014 cons. 4.5 et A1 13 337 du 16 juin 2014
cons. 5), les autres griefs invoqués par l’intimée afin de statuer sur les conclusions en
confirmation du permis de construire communal, le cas échéant avec les conditions
complémentaires évoquées dans le recours et confirmées le 9 mai 2014.
4.1 Un premier point tient à de prétendues violations du droit être entendu commises
par l’autorité communale.
On rappellera, à ce propos, que d’éventuelles violations de ce genre peuvent être gué-
ries durant la procédure devant l’autorité de recours administratif, de sorte que ce n’est
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qu’exceptionnellement qu’à l’issue de l’instruction du recours administratif de tels vices
amènent à une annulation du prononcé attaqué (cf. arrêt 1C_ 533/2012 du 12
septembre 2013 cons. 2 et les nombreuses références). Dans ce sens, et comme le
relève la partie X_ dans sa réponse du 22 octobre 2012, la commune a
produit tout le dossier de construction pour le traitement du recours et il était loisible au
recourant de le consulter dans son intégralité comme le lui permet l’article 25 LPJA,
faculté qu’il avait aussi céans comme le signalait la lettre du 25 avril 2014. Dès lors ses
griefs formels en relation avec la constitution du dossier au plan communal, avec la
communication de pièces à ce stade, avec l’insuffisance de certaines des pièces ainsi
communiquées, n’est plus d’actualité, les autorités de recours saisies étant à même de
juger, au vu du dossier, les griefs de légalité qui leur ont été soumis et de constater la
validité ou l’invalidité matérielle des décisions prises. Ces violations du droit d’être
entendu n’existent en tout état de cause plus, de même que la prétendue rétention
d’information, les dossiers déposés et non critiqués sérieusement pour eux-mêmes
suffisant à résoudre les manquements formels maintenus céans.
4.2 La partie Y_ renouvelle son motif d’insuffisance des pièces existant lors
de l’enquête publique. Pour autant, elle ne prétend pas avoir subi un préjudice de ce
chef, elle-même ayant formé opposition à temps et ayant de ce fait eu tout loisir
d’exposer en quoi le projet connu ou complété ignorait tel point de droit qu’il estimait
nécessaire à la défense de ses droits. Dès lors, toutes informalités liées à ce stade du
déroulement de la procédure devant l’autorité de police des constructions n’ont plus
guère de portée dans la mesure où elles n’ont pas empêché l’opposante d’assurer sa
position durant la procédure de permis de bâtir, puis de défendre ses droits à l’issue du
permis octroyé. Les griefs liés à l’enquête publique n’ont ainsi plus d’incidence pour
l’examen de la légalité des décisions prises ni pour la position juridique de l’intimée.
4.3 Quant au dernier motif lié à l’accès à véhicules sur la parcelle n° xxx1, le plan de
situation du 20 mars 2012 démontre que ce bien-fonds longe le chemin F_
sur plus de 20 mètres en sa limite nord, dont 5 mètres avant le début des escaliers qui
occupent la voie publique sur le n° xxx5, longueur qui permet de réaliser l’accès aux
3 places de stationnement couvertes dessinées dans le garage sur la partie arrière du
rez-de-chaussée. Pour le surplus, l’accès public est le même que celui qui dessert le
chalet actuel, ainsi que la parcelle n° xxx3 de la recourante, et rien n’incite à y voir une
desserte insuffisante au sens de l’article 19 al. 1 LAT pour ce quartier qui en constitue
la fin d’un tronçon d’une voie publique sans issue. A défaut de motivation particulière
démontrant une illégalité du permis communal sous cet aspect, il sera renvoyé pour le
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surplus au point 2 in fine page 7 de la détermination du 22 octobre 2012 et ce motif
écarté.
5.1 Attendu ce qui précède, le recours est admis, la décision du Conseil d’Etat annu-
lée au fond et le permis communal confirmé avec l’avenant décidé le 29 avril 2014
(art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
5.2 Vu l'issue du litige, les frais de la cause doivent être mis pour moitié à la charge de
chacune des parties, cette répartition au compte du constructeur correspondant à la
règle instaurée en cas de compléments en cours de procédure dans les cas de Lex
Weber (arrêt 1 C_186/2014 du 17 juin 2014 cons. 3.4) ou dans d’autres hypothèses
(arrêt 1C_847/2013 du 10 mars 2014 cons. 4.3), et au compte de l’opposante qui suc-
combe sur le fond (art. 89 al. 1 LPJA et arrêt 1C_915/2013 du 6 octobre 2014 cons.
9.3). Il se justifie de compenser les dépens partiels auxquels a droit chacune des
parties (art. 91 al. 1 LPJA et arrêt 1C_65/2014 du 6 octobre 2014 cons. 6). Le présent
arrêt n’entraîne pas de modification de la répartition des frais et dépens devant le
Conseil d’Etat, celle-ci étant dictée par un autre état de fait que celui tranché ce jour.
5.3 Compte tenu des critères d'appréciation et des limites des articles 13 al. 1 et 25 de
la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires
ou administratives (LTar ; RS/VS 173.8), l'émolument de justice est fixé à 1500 fr.,
débours compris (art. 11 LTar).