Decision ID: b5e20c66-aba9-4841-b980-8a4a44e056b2
Year: 2015
Language: fr
Court: VS_BZG
Chamber: VS_BZG_999
Canton: VS
Region: Région lémanique
Law Area: 

Faits et procédure
A. Le 29 mai 1998, le tribunal du district de A_ a octroyé un sursis
concordataire de quatre mois à B_, association constituée en 1909. Le
15 janvier 1999, après prolongation du sursis, le concordat a été homologué.
En date du 15 novembre 1999, l’association B_ a été radiée du registre du
commerce, faute d’activité purement économique encore exercée consécutivement à
sa restructuration.
B. Par acte authentique du 26 février 1999, complété le 1 er avril 1999, S_,
T_, C_ SA, représentée par T_, et l’association
B_, représentée par son président U_, son vice-président
V_, son caissier W_ et son secrétaire Z_, ont constitué la
société Y_ SA, de siège social à A_. Sur les 250 actions
nominatives formant le capital-actions, d’une valeur nominale de 1000 fr. chacune, 198
ont été souscrites par S_, 50 par C_ SA, une par T_ et
une par l’association B_.
A cette occasion, ont été nommés membres du conseil d’administration :
- S_, président, avec signature individuelle ;
- U_, avec signature collective à deux ;
- T_, avec signature collective à deux.
Quant à D_ AG, elle a été nommée organe de révision.
Par convention séparée du même jour, passée entre S_, C_ SA,
l’association B_ et Y_ SA à constituer, S_ et
C_ SA se sont tous les deux engagés :
- à libérer le capital-actions de la société à constituer à hauteur de 200 000 fr.,
respectivement 50 000 francs ;
- à verser à la société à constituer les montants de 475 000 fr., respectivement
325 000 fr., à titre de liquidités pour son suivi à court terme.
De plus, S_ s’est engagé à verser à Y_ SA à constituer le montant
de 1 000 000 fr., dès le 30 juin 1999, à supposer que sa situation financière le
demande.
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C. Le 10 novembre 1999, l’administrateur T_ a donné sa démission.
U_ en a fait de même, le 7 décembre 1999. Leur inscription a été radiée du
registre du commerce, le 18 janvier 2000. Pour les remplacer, E_ et
F_ ont été nommés membres du conseil d’administration, le 23 décembre
1999. Quant à S_, il figurait toujours en qualité de président du conseil
d’administration sur l’extrait du registre du commerce du 6 février 2004 relatif à
Y_ SA en liquidation.
En date du 25 août 2000, D_ AG a été remplacée à son tour par
G_ SA en qualité d’organe de révision de Y_ SA.
D. Le 9 juillet 2002, le tribunal du district de A_ a prononcé la faillite de
Y_ SA. Dans le cadre de la liquidation de la société qui s’en est suivie,
l’expert-comptable H_ a remis, le 1 er octobre 2003, son rapport d’expertise à
la commission des créanciers de la masse en faillite. Il en ressort notamment :
- que les documents disponibles se trouvaient disséminés dans des classeurs et dans
des housses, sans classement systématique ;
- que faisaient défaut les pièces comptables de base reflétant le fait économique ;
- qu’au vu des documents reçus, les exigences générales en matière de comptabilité
n’étaient pas remplies ;
- que les fonds propres de Y_ SA, à savoir son capital-actions, étaient
largement insuffisants pour assurer le financement de la société et qu’il a d’emblée
été fait appel à des fonds externes ;
- que, si les fondateurs de Y_ SA avaient pourvu la société de liquidités
suffisantes pour le démarrage, ils n’avaient par contre pas déterminé avec
suffisamment de précision les besoins de liquidités à moyen terme, compte tenu des
charges prévisibles ;
- que l’assemblée générale des actionnaires de Y_ SA, présidée par
E_, n’avait approuvé que le 11 août 2000 les comptes de la société arrêtés
au 30 juin 1999 ;
- que la créance de l’association B_ envers I_, achetée aux
enchères publiques par J_ pour le prix de 1000 fr. le 22 mars 2001, cédée
ensuite gratuitement par celui-ci à Y_ SA le 26 décembre 2001, ne pouvait
pas être réévaluée et portée à l’actif du bilan de la société pour 680 000 fr., le
31 décembre 2001, voire aurait dû faire l’objet d’une provision ;
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- que la rubrique « business seats » ne pouvait pas être réévaluée de 1 fr. à
1 000 001 fr. à l’actif du bilan de Y_ SA, le 30 avril 2002, même en
constituant au passif une provision équivalente.
E. Le 22 mars 2005, se fondant sur le rapport d’expertise comptable de H_
du 1 er octobre 2003, la masse en faillite Y_ SA a dénoncé pénalement, avec
constitution de partie civile, les fondateurs, les administrateurs et les organes de
révision de la société pour abus de confiance (art. 138 CP), gestion déloyale (art. 158
CP), détournement de retenues sur les salaires (art. 159 CP), recel (art. 160 CP),
diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP), gestion fautive
(art. 165 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et obtention frauduleuse d’une
constatation fausse (art. 253 CP), aux motifs :
- que les fondateurs de Y_ SA auraient constitué la société sans avoir au
préalable établi des études permettant de déterminer de façon suffisamment fiable les
fonds propres nécessaires pour couvrir les déficits prévisibles et les recettes
permettant de couvrir les charges, tout particulièrement sur le moyen terme ;
- que les fondateurs de Y_ SA n’auraient pas fait figurer dans les statuts de
la société les reprises partielles de biens - actifs et passifs - envisagées avec
l’association B_ ;
- que les administrateurs et les organes de révision de Y_ SA auraient laissé
s’empirer le surendettement de la société, en tout cas de façon flagrante depuis
janvier 2000 ;
- que le montant de 936 211 fr. figurant à l’actif du bilan de Y_ SA au 30 juin
1999 sous « c/c B_ association » serait fictif et inexistant, dès lors que
l’association n’avait plus ni activité ni substance à la suite de l’octroi du sursis
concordataire, le 29 mai 1998, et de la constitution de la société anonyme, les
26 février et 1 er avril 1999, et qu’elle était donc au su et au vu des organes et des
fondateurs de Y_ SA dans l’incapacité de rembourser quoi que ce soit, de
sorte que celle-ci était déjà dans une situation de surendettement lors de sa
constitution ;
- que le montant de 1 158 600 fr. figurant à l’actif du bilan intermédiaire de
Y_ SA au 31 décembre 2001 sous « créances reprises » comprendrait,
pour 620 000 fr., une créance inexistante et contestée de 680 000 fr. envers
I_, qui plus est acquise pour le prix de 1 fr. seulement ;
- que le montant de 1 fr. figurant à l’actif du bilan de Y_ SA au 30 juin 2001
sous « K_ » aurait été réévalué à 1 000 001 fr. dans le bilan de la société
au 30 avril 2002, constituant ainsi une opération d’esthétique comptable ;
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- que les administrateurs de Y_ SA pourraient s’être appropriés, dans les
mois précédant la faillite de la société, des indemnités de formation ou de rupture
anticipée de contrat sans les faire entrer dans les actifs de celle-ci.
F. Sur mandat du juge d’instruction, la police cantonale a auditionné les personnes
suivantes comme suspects, respectivement à titre de renseignements :
- L_, le 25 août 2006 ;
- W_, le 30 août 2006 ;
- T_, le 31 août 2006 ;
- AA_, le 26 septembre 2006 ;
- BB_, le 22 décembre 2006 ;
- U_, le 10 janvier 2007 ;
- Z_, le 11 janvier 2007 ;
- E_, le 12 janvier 2007 ;
- V_, le 18 janvier 2007.
En ce qui concerne tout d’abord l’accusation faite par la masse en faillite Y_
SA à ses fondateurs d’avoir constitué la société sans avoir au préalable établi des
études permettant de déterminer de façon suffisamment fiable les fonds propres
nécessaires pour couvrir les déficits prévisibles et les recettes permettant de couvrir les
charges, tout particulièrement sur le moyen terme, W_ a reconnu avoir
participé à la constitution de Y_ SA, le 26 février 1999, mais uniquement
pour passer le témoin entre l’ancienne association B_ et la nouvelle société
anonyme. Il ne se serait ensuite nullement occupé de celle-ci, que ce soit
personnellement ou au travers de sa fiduciaire CC_ SA. De son côté,
T_, expert-comptable diplômé, par ailleurs administrateur unique de
G_ SA, a admis avoir rapidement constaté, en sa qualité de membre du
conseil d’administration de Y_ SA, que la société manquait de liquidités,
après sa constitution, pour faire face à ses obligations. Selon lui, des fonds avaient
alors été régulièrement injectés par S_, mais péniblement. De plus, celui-ci
avait accepté de postposer ses créances envers Y_ SA. Quant à
AA_, comptable breveté, au surplus administrateur unique de D_
AG, il a déclaré avoir soulevé, lors d’une séance avec S_ et T_, la
question du financement des charges importantes auxquelles devait faire face la
société, lesquelles lui semblaient disproportionnées par rapport aux liquidités dont
celle-ci disposait, en particulier son capital-actions. Pour lui, il était évident que
Y_ SA avait été très rapidement insuffisamment dotée en liquidités. Enfin,
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Z_ a prétendu n’avoir joué aucun rôle dans la constitution de la société,
n’ayant participé à sa fondation que par solidarité pour que le club puisse poursuivre
son activité, allégation reprise par V_.
S’agissant ensuite du montant de 936 211 fr. figurant à l’actif du bilan de Y_
SA au 30 juin 1999 sous « c/c B_ association », T_ a déclaré
n’avoir pas été directement lié à l’élaboration de cette comptabilité. Pour sa part,
AA_ a prétendu avoir fait état de la créance en question dans son rapport de
révision du 7 janvier 2000 à l’attention de l’assemblée générale ordinaire de la société,
tout en s’interrogeant sur ses possibilités de récupération, donc sur sa valeur. Il avait
néanmoins recommandé aux actionnaires d’approuver les comptes, sur l’insistance de
T_, lequel était de son point de vue très influent.
Par rapport à la créance de 680 000 fr. envers I_ figurant à l’actif du bilan
intermédiaire de Y_ SA au 31 décembre 2001, T_ a déclaré s’être
fondé sur une expertise rendue par une fiduciaire reconnue ne laissant planer aucun
doute sur ses possibilités de récupération. Quant à U_, licencié en sciences
commerciales, il a précisé que le rapport judiciaire en question émanait de
DD_ et EE_.
Relativement au montant de 1 000 001 fr. figurant à l’actif du bilan de Y_ SA
au 30 avril 2002 sous « K_ », L_, ancien comptable à mi-temps de
la société, a reconnu avoir passé cette écriture, mais seulement sur ordre de
T_, via G_ SA.
Concernant enfin la comptabilité de Y_ SA, BB_, également ancien
comptable à mi-temps de la société, a déclaré qu’elle n’était pas, à première vue,
tenue de la manière la plus professionnelle qui soit, soutenant par ailleurs que
T_ ne lui avait donné aucune instruction particulière, ni ne s’était jamais
renseigné auprès de lui pour ce qui avait trait à la société. A l’automne 2000, la
situation financière de Y_ SA était à son sens catastrophique, dès lors que
les dépenses étaient trois à quatre fois plus élevées que les recettes et que la survie
de la société ne dépendait que des versements de S_.
G. Le 29 janvier 2007, la police cantonale a rendu son rapport d’enquête. Il en ressort
notamment que S_ et F_ n’ont pu être auditionnés, parce qu’à
l’étranger.
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H. Par décision du 7 août 2007, rendue sans frais ni dépens, le juge d’instruction a
refusé de donner suite à la dénonciation pénale de la masse en faillite Y_ SA
du 22 mars 2005, en tant que les administrateurs de la société étaient accusés de
s’être appropriés, dans les mois précédant sa faillite, des indemnités de formation ou
de rupture anticipée de contrat sans les faire entrer dans les actifs de celle-ci.
Le lendemain, une instruction a été ouverte contre S_, T_,
U_, V_, W_ et Z_ pour gestion déloyale (art.
158 CP), diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP),
gestion fautive (art. 165 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et obtention frauduleuse
d’une constatation fausse (art. 253 CP), respectivement contre AA_ pour
gestion fautive (art. 165 CP), motifs pris :
- que les fondateurs et administrateurs de Y_ SA, soit S_,
T_, U_, V_, W_ et Z_, paraissaient
avoir insuffisamment doté la société en capital, lui avoir fait supporter des dettes
supposées et avoir fait inscrire à son bilan des créances fictives ou sans valeur,
aggravant ainsi son surendettement pour la conduire à la faillite ;
- que l’organe de révision de Y_ SA, soit AA_, semblait n’avoir pas
rempli ses obligations en laissant s’aggraver le surendettement de la société sans
prendre aucune mesure.
Le même jour, X_, ancien entraîneur du B_, s’est constitué partie
civile.
I. Le 25 avril 2008, FF_, expert-comptable diplômé, a été désigné en qualité
d’expert. Le 6 mars 2009, il a rendu son rapport d’expertise. Il en ressort notamment :
- qu’entre le 1 er
mars et le 30 juin 1999, S_ a versé le montant total de
777 697 fr. à Y_ SA, en plus de sa libération du capital-actions ;
- qu’entre le 1 er juillet 1999 et le 30 juin 2000, S_ et C_ SA ont
versé le montant global de 1 689 845 fr. à Y_ SA ;
- que la somme de 2 467 542 fr. (777 697 fr. + 1 689 845 fr.) versée par S_
et C_ SA à Y_ SA est donc supérieure à celle de 1 800 000 fr.
(475 000 fr. + 325 000 fr. + 1 000 000 fr.) promise par eux dans la convention du
26 février 1999, ce qui fait qu’ils ont pleinement respecté leurs engagements ;
- que le capital-actions de Y_ SA de 250 000 fr. était totalement insuffisant,
compte tenu des activités envisagées et des dépenses nécessaires y relatives, pour
une grande partie fixes ;
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- qu’avec un tel capital-actions, Y_ SA était, dès ses premiers pas, en
situation de surendettement en raison des pertes envisageables pour ses activités ;
- que l’avis au juge selon l’art. 725 al. 2 CO a cependant été évité quasi dès la
constitution de Y_ SA par le fait des avances effectuées par S_,
lesquelles ont fait l’objet de postpositions ;
- qu’il aurait été ainsi judicieux de transformer en capital-actions les prêts accordés par
S_ à Y_ SA ;
- que, quoi qu’il en soit, le bilan d’entrée de Y_ SA ne faisait pas apparaître
une situation de surendettement ;
- que le montant de 936 211 fr. figurant à l’actif du bilan de Y_ SA au 30 juin
1999 sous « c/c B_ association » aurait dû faire l’objet d’une provision
d’environ 650 000 fr. dans les comptes de la société ;
- que la situation de Y_ SA aurait alors fait ressortir un surendettement au
sens de l’art. 725 al. 2 CO d’environ 1 041 804 fr., même avec la postposition par
S_ de sa créance de 777 697 fr., si bien qu’un avis au juge était
nécessaire ;
- que Y_ SA était également surendettée au 30 juin 2000, si bien qu’un avis
au juge était de nouveau nécessaire ;
- que, faute de bilan établi aux valeurs de liquidation, l’expert n’a pas pu apprécier la
situation de Y_ SA au 30 juin 2001 ;
- que Y_ SA était cependant selon toute vraisemblance toujours surendettée
à cette date, si bien qu’un avis au juge était une nouvelle fois nécessaire ;
- qu’en raison d’une comptabilité très fragmentaire, l’expert n’a pas non plus pu se
prononcer sur la situation de Y_ SA au 30 juin 2002 ;
- que Y_ SA était toutefois certainement encore surendettée à cette date,
puisque sa faillite a été prononcée quelques jours plus tard ;
- que la créance de 680 000 fr. envers I_ n’a jamais figuré dans les comptes
annuels de Y_ SA, mais seulement à l’actif du bilan intermédiaire de la
société au 31 décembre 2001 destiné à être utilisé dans le cadre de la demande de
licence auprès de la Ligue suisse de football ;
- que la réévaluation de cette créance n’a pas respecté le principe de sincérité du bilan
et les autres règles comptables lors de la présentation des comptes de Y_
SA au 31 décembre 2001 ;
- que le bilan de Y_ SA au 30 avril 2002 n’est pas un bilan annuel établi par
le conseil d’administration, révisé par l’organe de révision et soumis à l’approbation
de l’assemblée générale des actionnaires, mais une situation interne ponctuelle
résultant de l’impression de fiches comptables ;
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- qu’il n’y a alors pas eu de réévaluation du compte « business seats » de 1 fr. à
1 000 001 fr., mais simplement une présentation différente dans la comptabilité de
Y_ SA ;
- que, n’ayant eu accès ni à l’intégralité des fiches comptables, ni à la documentation
justificative, l’expert n’a pas pu porter de jugement sur la tenue de la comptabilité de
Y_ SA et l’application des règles en la matière ;
- que la comptabilité des périodes comprises entre le 1 er
juillet 1999 et le 30 juin 2000,
respectivement entre le 1 er juillet 2000 et le 30 juin 2001, était néanmoins tenue
correctement, sur un système comptable informatique adéquat ;
- qu’elle était par ailleurs claire et facile à consulter, même si cette appréciation ne
repose que sur l’examen de fiches comptables ;
- qu’à défaut d’accès à l’intégralité des fiches comptables, l’expert n’a par contre pas
pu évaluer les opérations enregistrées en comptabilité entre le 1 er mars 1999 et le
30 juin 1999, ainsi qu’entre le 1 er juillet 2001 et le 30 juin 2002.
J. Le 16 septembre 2014, alors même que FF_ avait été invité à compléter
son rapport d’expertise, le 18 mars 2010 déjà, et qu’il ne s’était toujours pas exécuté, le
juge d’instruction, devenu procureur général adjoint entre-temps, a informé les parties
de la clôture prochaine de l’instruction et de son intention de rendre une ordonnance
de classement, avec mise des frais de procédure à la charge des prévenus.
K. Le 26 septembre 2014, V_ a contesté qu’une partie des frais de
procédure soient mis à sa charge, concluant au surplus à l’octroi d’une indemnité pour
les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.
En date du 29 septembre 2014, X_ s’en est remis à justice sur le fond,
concluant pour le reste à l’allocation d’une indemnité de 38 321 fr. 50 (19 331 fr. 40 +
18 990 fr. 10) pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.
Le 2 octobre 2014, Z_ s’est opposé à son tour à ce que les frais de
procédure soient mis à sa charge. En annexe à son envoi, il a produit une note de frais
et honoraires de 8578 fr. 65.
Le lendemain, la masse en faillite Y_ SA a conclu à l’octroi d’une indemnité
de 22 524 fr. 40 (14 295 fr. 45 + 8228 fr. 95) pour ses dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure.
Les 8 et 15 octobre 2014, T_ et W_ ont également contesté que
les frais de procédure soient mis à leur charge, concluant en outre à l’allocation d’une
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indemnité de 23 318 fr. 25, respectivement de 13 559 fr. 50 pour les dépenses
occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure.
En date du 13 octobre 2014, U_ a conclu à ce que les frais de procédure
soient mis à la charge de l’Etat du Valais et à ce qu’une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure lui soit octroyée.
Enfin, le 16 octobre 2014, S_ s’est opposé lui aussi à ce que les frais de
procédure soient mis à sa charge, concluant de surcroît à l’allocation d’une indemnité
pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.
L. Par prononcé du 20 février 2015, l’office central du ministère public a ordonné le
classement de la procédure ouverte contre S_, T_, U_,
V_, W_, Z_ et E_ pour abus de confiance (art.
138 CP), gestion déloyale (art. 158 CP), diminution effective de l’actif au préjudice des
créanciers (art. 164 CP), gestion fautive (art. 165 CP), faux dans les titres (art. 251 CP)
et obtention frauduleuse d’une constatation fausse (art. 253 CP), respectivement
contre AA_ pour gestion fautive (art. 165 CP). Les frais de procédure, arrêtés
à 18 373 fr. (2000 fr. d’émoluments + 16 373 fr. de débours [frais d’expertise :
16 261 fr. + indemnités de témoins : 37 fr. + frais d’huissier judiciaire : 75 fr.]), ont été
mis à la charge de S_ pour 4/10, de U_ pour 4/10, de T_
pour 1/20, de V_ pour 1/20, de W_ pour 1/20 et de Z_
pour 1/20. L’indemnité due par l’Etat du Valais à AA_ pour les dépenses
occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure a été fixée à
1000 francs. Aucune indemnité n’a par contre été octroyée à X_ pour les
dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, ni à S_, T_,
U_, V_, W_, Z_ et E_ pour les
dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure. Enfin,
l’indemnité due à la masse en faillite Y_ SA pour les dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure, arrêtée à 8000 fr., a été mise à la charge de
S_ pour 4/10, de U_ pour 4/10, de T_ pour 1/20, de
V_ pour 1/20, de W_ pour 1/20 et de Z_ pour 1/20.
En ce qui concerne tout d’abord la gestion fautive (art. 165 CP) en lien avec le
reproche d’insuffisance de fonds propres lors de la constitution de Y_ SA, le
procureur général adjoint a retenu que l’instruction avait permis d’établir que les
personnes impliquées dans la reprise du B_ après le départ de l’ancien
comité présidé par I_, que ce soit au sein de l’association B_ ou de
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la nouvelle entité Y_ SA, avaient eu pour seul objectif de sauver - nonobstant
les difficultés rencontrées - le football professionnel en Valais et le B_ en
particulier, en tant que composante du patrimoine valaisan. Ils n’avaient donc pas agi
dans l’intention de s’enrichir personnellement ou de nuire à autrui, si bien que les
éléments subjectifs de l’infraction n’étaient pas réunis.
S’agissant ensuite de la gestion déloyale (art. 158 CP), de la diminution effective de
l’actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP), de la gestion fautive (art. 165 CP), du
faux dans les titres (art. 251 CP) et de l’obtention frauduleuse d’une constatation
fausse (art. 253 CP) en rapport avec le montant de 936 211 fr. figurant à l’actif du bilan
de Y_ SA au 30 juin 1999 sous « c/c B_ association », le magistrat
a retenu que les soupçons justifiant une mise en accusation n’avaient pas pu être
suffisamment établis.
Par rapport à la gestion fautive (art. 165 CP) et au faux dans les titres (art. 251 CP) en
lien avec la créance de 680 000 fr. envers I_ figurant à l’actif du bilan
intermédiaire de Y_ SA au 31 décembre 2001, le procureur général adjoint a
retenu que les comptes en question avaient été uniquement utilisés dans le cadre de la
demande de licence auprès de GG_, et non à d’autres fins. En particulier, ils
n’avaient jamais été révisés par l’organe de révision, ni soumis à l’approbation de
l’assemblée générale des actionnaires, si bien que les éléments constitutifs d’une
infraction n’étaient à nouveau pas réunis.
Relativement au faux dans les titres (art. 251 CP) en rapport avec le montant de
1 000 001 fr. figurant à l’actif du bilan de Y_ SA au 30 avril 2002 sous
« K_ », le magistrat a retenu que, faute de révision par l’organe de révision et
d’approbation par l’assemblée générale des actionnaires, le bilan en question
représentait une simple déclaration de la direction et, tout au plus, un mensonge écrit,
si les chiffres ne correspondaient pas à la réalité. Il ne constituait donc pas un faux
intellectuel, d’autant qu’il avait été exclusivement établi à l’attention des organes de
GG_, qui étaient au courant de la situation financière précaire de la société.
Concernant enfin l’abus de confiance (art. 138 CP) et la diminution effective de l’actif
au préjudice des créanciers (art. 164 CP) en lien avec les 35 669 fr. 16 inscrits dans le
compte n° 6070 « Transferts de joueurs » de Y_ SA pour la période du
1 er
juillet 2001 au 30 juin 2002, le procureur général adjoint a retenu que les joueurs
HH_, II_, JJ_, KK_, LL_ et
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MM_ étaient tous en fin de contrat. Leur départ du club n’était donc lié à
aucune transaction financière, si bien qu’une mise en accusation n’était pas justifiée.
M. Le 25 février 2015, U_ a recouru devant la Chambre pénale contre cette
ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que les frais de procédure
soient mis à la charge de l’Etat du Valais, à ce que celui-ci soit condamné à lui verser
une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses
droits de procédure, une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa
participation obligatoire à la procédure pénale, ainsi qu’une réparation du tort moral
subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, et à ce
qu’aucune indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ne
soit allouée à la masse en faillite Y_ SA. Le 9 mars 2015, S_ en a
fait de même.
En date du 4 mars 2015, V_ a également recouru contre l’ordonnance du
20 février 2015, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que les frais de
procédure soient mis à la charge de l’Etat du Valais, à ce que celui-ci soit condamné à
lui verser une indemnité de 5500 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice
raisonnable de ses droits de procédure et à ce qu’aucune indemnité pour les dépenses
obligatoires occasionnées par la procédure ne soit octroyée à la masse en faillite
Y_ SA. Le 6 mars 2015, W_ et T_ en ont fait de même,
précisant que leurs frais d’avocat s’élèvent pour leur part à 15 552 fr. 10,
respectivement 23 318 fr. 25.
Enfin, le 6 mars 2015, X_ a recouru, lui aussi, contre l’ordonnance du
20 février 2015, concluant, sous suite de frais et dépens, à l’allocation d’une indemnité
de 2000 fr. pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.
N. Le 20 mars 2015, le procureur général adjoint a remis son dossier P1 2007 90,
concluant au rejet des six recours.
En date du 17 avril 2015, la masse en faillite Y_ SA a renoncé à se
déterminer sur les recours de S_, T_, U_, V_
et W_. Le 22 avril 2015, T_ en a fait de même sur celui de
X_. Quant à W_, il a conclu au rejet de ce dernier recours, le
24 avril 2015.
Les 2, 22, 24 et 30 avril, ainsi que le 6 mai 2015, X_, T_,
W_ et U_ ont fait valoir leurs dernières observations.
- 14 -

Considérant en droit
1. Etant donné leur étroit rapport de connexité, les procédures P3 15 40, P3 15 47, P3
15 48, P3 15 49, P3 15 50 et P3 15 51 sont jointes (art. 30 CPP).
2.
2.1 Un recours peut être formé devant un juge unique de la Chambre pénale contre
l’ordonnance de classement du procureur (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP, 20 al. 3
LOJ et 13 al. 1 LACPP). Sont notamment susceptibles d’être invoquées la violation du
droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP),
ainsi que la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b). L’autorité de recours
n’a en principe à connaître que de ce qui lui est soumis (arrêt 6B_207/2014 du 2 février
2015 consid. 5.2 et la référence citée), de sorte qu’elle n’examine que les griefs
soulevés, dès lors que le recours doit être motivé (RVJ 2014 p. 200 consid. 1 et la
référence citée). Si l’autorité admet le recours, elle rend une nouvelle décision ou
annule la décision attaquée et la renvoie à l’autorité inférieure qui statue (art. 397 al. 2
CPP). Si elle admet un recours contre une ordonnance de classement, elle peut
donner des instructions au ministère public quant à la suite de la procédure (al. 3).
2.2 En l’espèce, S_, T_, U_, V_, W_
et X_ ont qualité pour recourir, dès lors qu’ils sont prévenus (art. 104 al. 1 let.
a et 111 al. 1 CPP), respectivement partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b et 118 al. 1
CPP), et qu’ils ont un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance de
classement (art. 382 al. 1 CPP). Leurs recours, qui ont été adressés dans le délai de
dix jours dès la notification écrite de l’ordonnance litigieuse (art. 90 al. 1 et 2, 91 al. 1 et
2, 384 let. b et 396 al. 1 CPP) et qui respectent par ailleurs les conditions de motivation
et de forme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), sont donc recevables.
3. Dans son écriture du 25 février 2015, U_ demande, à titre de preuves
complémentaires, son audition, ainsi que l’édition par l’office central du ministère public
de son dossier P2 02 168.
3.1 Le recours au sens des art. 393 ss CPP fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397
al. 1 CPP). Le recourant n’a donc pas de prétention à la tenue de débats (arrêt
6B_1200/2013 du 1 er mai 2014 consid. 4). La procédure de recours se fonde par
- 15 -
ailleurs non seulement sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire
(art. 389 al. 1 CPP), mais également sur l’ensemble des pièces du dossier (Calame,
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 4 ad art. 389 CPP).
L’autorité de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3), à savoir celles qui
peuvent avoir une influence sur le sort du litige (Rémy, Commentaire romand, n. 3 ad
art. 393 CPP ; sur la possibilité pour le recourant de produire des faits et des moyens
de preuve nouveaux devant l’instance de recours, cf. arrêt 1B_768/2012 du 15 janvier
2013 consid. 2.1 et les références citées, en particulier Pitteloud, Code de procédure
pénale suisse, 2012, n. 1135 et 1154, qui précise qu’une réserve marquée doit être
appliquée dans la mesure où il n’incombe pas à cette autorité de se substituer à celle
de poursuite).
3.2 En l’occurrence, le dossier P1 2007 90 remis par le procureur général adjoint
renseigne suffisamment sur les faits utiles à la solution du recours, comme cela résulte
de ce qui suit. Il n’y a donc pas lieu d’auditionner U_, ni d’ordonner l’édition
par le ministère public de son dossier P2 02 168.
4. S_, T_, U_, V_ et W_ contestent
tout d’abord la mise à leur charge des frais de procédure. De même, ils se plaignent
qu’aucune indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de
leurs droits de procédure ne leur ait été octroyée.
4.1.1 Le sort des frais de procédure à l’issue de celle-ci est régi par les art. 422 ss
CPP. En principe, ils sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a
conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1
CPP ; arrêt 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1). Ainsi, selon l’art. 426 al. 2
CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement, que le prévenu
est acquitté ou en cas d’extinction de l’action pénale consécutivement au retrait par le
plaignant de sa plainte (arrêt 6B_832/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.2), tout ou partie
des frais de procédure peuvent être mis à la charge du prévenu s’il a, de manière
illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite
de celle-ci.
La condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit
respecter la présomption d’innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2
CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en
laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui
- 16 -
étaient reprochées. Une condamnation aux frais n’est ainsi admissible que si le
prévenu a provoqué l’ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s’il en a
entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle
juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de
compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; 116 Ia 162 consid. 2c).
Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l’imputation des
frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou
non écrite résultant de l’ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens
d’une application par analogie des principes découlant de l’art. 41 CO (ATF 119 la 332
consid. 1b ; 116 la 162 consid. 2c). Le fait reproché doit constituer une violation claire
de la norme de comportement (ATF 119 la 332 consid. 1b ; 116 la 162 consid. 2d). Il
doit par ailleurs être incontesté ou déjà clairement établi (ATF 112 Ia 371 consid. 2a).
L’acte répréhensible n’a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit,
sans qu’il y ait besoin qu’elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 consid. 4a). Le fait
reproché doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec
l’ouverture de l’enquête ou les obstacles mis à celle-ci. Tel est notamment le cas
lorsque le comportement du prévenu, violant clairement des prescriptions écrites
cantonales, était propre à faire naître, selon le cours ordinaire des choses et
l’expérience de la vie, le soupçon d’un comportement punissable justifiant l’ouverture
d’une enquête pénale. Enfin, une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en
raison du comportement illicite du prévenu, l’autorité était légitimement en droit d’ouvrir
une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l’autorité est intervenue par excès de
zèle, ensuite d’une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia
162 consid. 2c). En cas d’acquittement partiel, la jurisprudence a reconnu qu’une
certaine marge d’appréciation devait être laissée à l’autorité parce qu’il est difficile de
déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au
condamné (arrêts 6B_218/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.2 ; 6B_45/2011 du
12 septembre 2011 consid. 3.1). Ce principe doit également valoir dans le cas où seule
une partie des faits pour lesquels le poursuivi a bénéficié d’un acquittement constitue
un comportement fautif contraire à une règle juridique (arrêts 6B_950/2014 du
18 septembre 2015 consid. 1.2 ; 6B_1008/2013 du 27 mars 2014 consid. 1.2).
La mise des frais à la charge du prévenu, parce qu’il a rendu plus difficile la conduite
de la procédure, suppose quant à elle la violation d’un devoir procédural clair (Schmid,
Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2 e éd., 2013, n. 6 ad art. 426
- 17 -
CPP), en d’autres termes une « faute procédurale » de sa part (Chapuis, Commentaire
romand, n. 2 ad art. 426 CPP).
Sur la base des principes précités, la jurisprudence a régulièrement admis qu’un
comportement contraire à une disposition légale autre que celles du Code pénal peut,
sans violation de la présomption d’innocence, être retenu pour justifier la mise à charge
des frais, même si l’action pénale pour l’infraction correspondante n’a pas abouti à une
condamnation (arrêt 1B_377/2012 du 25 juin 2013 consid. 2.1.1 et les arrêts cités).
L’interdiction de la reformatio in pejus, consacrée par l’art. 391 al. 2 CPP, prohibe la
pénalisation de la situation d’une partie par une décision défavorable rendue à la suite
d’un recours émanant uniquement de celle-ci. L’interdiction s’attache au dispositif de la
décision. Pour ce qui a trait à des prétentions pécuniaires, l’autorité de recours peut
modifier la qualification juridique qui les sous-tend, mais en revanche ne saurait réduire
le montant fixé dans le dispositif de première instance au détriment de la partie qui a
seule interjeté un recours (arrêt 6B_875/2013 du 7 avril 2014 consid. 3.2.3 et la
référence citée).
4.1.2 Aux termes de l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en
partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour
les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure
(let. a), une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation
obligatoire à la procédure pénale (let. b), ainsi qu’à une réparation du tort moral subi en
raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de
privation de liberté (let. c). L’autorité pénale examine d’office les prétentions du
prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (al. 2). Toutefois,
l’autorité pénale peut réduire ou refuser cette indemnité si le prévenu a provoqué
illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la
conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP). La question de l’indemnisation du
prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP).
Si le prévenu supporte les frais en application de l’art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une
indemnité est en règle générale exclue, dès lors que l’obligation de supporter les frais
et l’octroi d’une indemnité s’excluent réciproquement. En revanche, si l’Etat supporte
les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon
l’art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2).
En cas de classement partiel ou d’acquittement partiel, le principe doit être relativisé. Si
le prévenu est libéré d’un chef d’accusation et condamné pour un autre, il sera
- 18 -
condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une
indemnité correspondant à son acquittement partiel (arrêt 6B_391/2014 du
18 septembre 2014 consid. 2.2 et les références citées). Il est donc concevable
d’indemniser, dans une mesure réduite, le prévenu qui doit supporter l’ensemble des
frais de justice (arrêt 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4 et la référence citée).
De la même manière que la condamnation aux frais n’exclut pas automatiquement
l’indemnisation du prévenu partiellement acquitté, l’acquittement partiel n’induit pas
d’office l’octroi d’une indemnisation. Celle-ci présuppose qu’aucun comportement illicite
et fautif ne puisse être reproché au prévenu relativement aux agissements ayant donné
lieu au classement ou à l’acquittement partiel (arrêt 6B_391/2014 du 18 septembre
2014 consid. 2.2 et l’arrêt cité). Lorsque la condamnation aux frais n’est que partielle,
la réduction de l’indemnité devrait s’opérer dans la même mesure (arrêts 6B_184/2013
du 1 er octobre 2013 consid. 8.3 ; 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 2.1 et les
références citées). Ainsi, lorsque les frais de procédure sont mis pour moitié à la
charge de l’Etat en raison de l’acquittement du prévenu, l’allocation d’une demi-
indemnité à titre de dépens est appropriée (arrêt 6B_439/2013 du 19 juillet 2013
consid. 2.1 et l’arrêt cité). En la matière, les autorités cantonales jouissent d’un large
pouvoir d’appréciation (arrêt 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.5 et l’arrêt cité).
Le Tribunal fédéral s’est penché à plusieurs reprises sur la problématique du droit
transitoire en matière d’indemnité. Il a jugé que les frais de défense relevaient
directement de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (arrêt 6B_875/2013 du 7 avril 2014 consid.
3.2.1 et l’arrêt cité).
4.2.1 En l’espèce, sur le plan civil, le procureur général adjoint reproche tout d’abord à
S_, T_ et U_, en leur qualité de membres du conseil
d’administration de Y_ SA, ainsi qu’à U_, V_,
W_ et Z_, en leur qualité de membres de la direction de
l’association B_, d’avoir violé les obligations légales en matière de
comptabilité, de même que celles en lien avec la conservation et la production des
livres et pièces comptables.
Sur ce premier point, on observe que la décision d’ouverture d’instruction du 8 août
2007, si elle accusait expressément S_, T_, U_,
V_, W_ et Z_ d’avoir insuffisamment doté Y_
SA en capital, de lui avoir fait supporter des dettes supposées et d’avoir fait inscrire à
son bilan des créances fictives ou sans valeur, aggravant ainsi son surendettement
pour la conduire à la faillite, est par contre muette sur la tenue de la comptabilité de
- 19 -
l’association B_ et de Y_ SA. D’ailleurs, si tel avait été le cas, ladite
décision n’aurait pas manqué de citer la violation de l’obligation de tenir une
comptabilité (art. 166 CP), en plus de la gestion déloyale (art. 158 CP), de la diminution
effective de l’actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP), de la gestion fautive
(art. 165 CP), du faux dans les titres (art. 251 CP) et de l’obtention frauduleuse d’une
constatation fausse (art. 253 CP). Il n’y a donc pas de relation de causalité adéquate
entre, d’une part, le fait reproché maintenant par le procureur général adjoint à
S_, T_, U_, V_, W_ et Z_,
et, d’autre part, l’ouverture de l’enquête et les frais de procédure qu’elle a provoqués, si
bien que le comportement qui leur est imputé ne peut avoir « provoqué l’ouverture de
la procédure » au sens de l’art. 426 al. 2 CPP.
On relève par ailleurs que la tenue de la comptabilité de l’association B_ et
de Y_ SA, même déficiente, ne peut constituer une faute procédurale ou une
violation d’un devoir procédural clair de la part de S_, T_,
U_, V_, W_ et Z_, dès lors que les
manquements que le procureur général adjoint leur reproche à ce sujet sont largement
antérieurs à l’ouverture d’instruction du 8 août 2007. S_, T_,
U_, V_, W_ et Z_ n’ont donc pas pu « rendre
plus difficile la conduite de la procédure » au sens où l’entend l’art. 426 al. 2 CPP.
Quand bien même les lacunes constatées dans la comptabilité ont entravé la
manifestation de la vérité, cet élément n’est ainsi pas à prendre en considération.
A cela s’ajoute que, faute pour S_, T_, U_, V_,
W_ et Z_ d’avoir été auditionnés sur la question, le dossier ne
renseigne pas clairement sur les responsabilités des uns et des autres quant à la tenue
de la comptabilité de l’association B_ et de Y_ SA, ce qui constitue
une raison supplémentaire de ne pas mettre les frais de procédure à leur charge pour
ce motif. En particulier, on ignore s’il y a eu délégation (cf. art. 754 al. 2 CO). Enfin, le
raisonnement suivi par le procureur général adjoint commanderait, égalité de
traitement oblige, que E_ et F_ - dont on ignore au demeurant
pourquoi elle n’a pas fait l’objet d’une ouverture d’instruction, étant donné les
accusations formulées par la masse en faillite Y_ SA dans sa dénonciation
pénale du 22 mars 2005 et reprises par le juge d’instruction dans sa décision du 8 août
2007 -, soient également condamnés aux frais, parce que tous deux membres du
conseil d’administration de Y_ SA du 23 décembre 1999 au 9 juillet 2002,
date de la faillite de la société. Or tel n’est pas le cas.
- 20 -
4.2.2 Sur le plan civil, le procureur général adjoint fait ensuite grief à S_,
T_ et U_ de n’avoir pas convoqué à temps l’assemblée générale
ordinaire des actionnaires de Y_ SA, puisque les comptes de la société
arrêtés au 30 juin 1999 n’ont été approuvés que le 11 août 2000.
Sur ce deuxième point, on observe à nouveau que la décision d’ouverture d’instruction
du 8 août 2007, si elle accusait expressément S_, T_ et
U_, entre autres, d’avoir insuffisamment doté Y_ SA en capital, de
lui avoir fait supporter des dettes supposées et d’avoir fait inscrire à son bilan des
créances fictives ou sans valeur, aggravant ainsi son surendettement pour la conduire
à la faillite, est en revanche muette sur la tenue des assemblées générales de
Y_ SA. Il en va de même de la dénonciation pénale du 22 mars 2005. Il n’y a
donc pas non plus de relation de causalité adéquate entre, d’une part, le fait reproché
par le procureur général adjoint à S_, T_ et U_, et,
d’autre part, l’ouverture de l’enquête et les frais de procédure qu’elle a provoqués, si
bien que le comportement qui leur est imputé ne peut avoir « provoqué l’ouverture de
la procédure » au sens de l’art. 426 al. 2 CPP. Le même raisonnement s’applique aux
assemblées générales qui auraient été convoquées hors délai après le 11 août 2000,
soit à une époque où le conseil d’administration était composé de S_,
E_ et F_.
4.2.3 Enfin, toujours sur le plan civil, le procureur général adjoint tance U_
pour avoir démissionné en temps inopportun de sa fonction d’administrateur de
Y_ SA. Sur ce troisième et dernier point, le même raisonnement que celui
développé ci-dessus au considérant 4.2.2 s’impose, étant ajouté que, si U_ a
démissionné en temps inopportun, le 7 décembre 1999, on ne comprend pas pourquoi
le même reproche n’est pas fait à T_, du moment qu’il a donné sa propre
démission en tant qu’administrateur le 10 novembre 1999, soit moins d’un mois plus
tôt. Quoi qu’il en soit, on ne voit pas ce qui empêchait S_, qui disposait de la
signature individuelle, de convoquer seul et encore à temps l’assemblée générale
ordinaire de la société, même après la démission de U_, au vu des art. 11 al.
1 et 12 al. 1 des statuts (convocation de l’assemblée générale par le conseil
d’administration vingt jours au moins avant la date de sa réunion par un avis inséré
dans la Feuille officielle suisse du commerce).
4.2.4 Pour le reste, comme on l’a vu, l’instruction a été ouverte contre S_,
T_, U_, V_, W_ et Z_, le 8 août
2007, parce qu’ils paraissaient avoir insuffisamment doté Y_ SA en capital,
- 21 -
lui avoir fait supporter des dettes supposées et avoir fait inscrire à son bilan des
créances fictives ou sans valeur, aggravant ainsi son surendettement pour la conduire
à la faillite.
En ce qui concerne tout d’abord l’accusation de dotation insuffisante de Y_
SA en capital, laquelle pourrait être en relation de causalité adéquate avec les frais de
procédure, on relève que le Code des obligations ne prévoit qu’un capital-actions
minimum de 100 000 fr., sans imposer que ce dernier soit suffisant pour les affaires de
la société. Il n’exige donc pas le respect d’un rapport entre l’activité de la société et le
capital dont elle doit disposer. En revanche, il incombe à ceux qui administrent la
société de s’assurer qu’elle dispose d’actifs suffisants pour l’exercice de ses activités.
Aussi, rien n’empêche un actionnaire, notamment pour des motifs fiscaux, de se
contenter du montant minimal du capital-actions prévu par le code et de mettre à
disposition de la société les fonds requis par celle-ci, par le biais de prêts et non de
contributions en capital (Lombardini/Clemetson, Commentaire romand, Code des
obligations II, 2008, n. 6 s. ad art. 621 CO). Cela étant, il ne peut pas être reproché
civilement aux fondateurs de Y_ SA, soit S_, T_,
U_, V_, W_ et Z_, d’avoir insuffisamment doté
la société en capital lors de sa constitution, le 26 février 1999. De même, il ne peut pas
être reproché civilement aux premiers administrateurs de Y_ SA, à savoir
S_, T_ et U_, de ne pas s’être assurés qu’elle disposait
d’actifs suffisants pour l’exercice de ses activités, dès lors que, par convention séparée
du 26 février 1999, pleinement respectée selon les conclusions de l’expert
FF_ du 6 mars 2009, S_ et C_ SA s’étaient tous les deux
engagés à verser à la société à constituer les montants conséquents de 475 000 fr.,
respectivement 325 000 fr., à titre de liquidités pour son suivi à court terme, et que
S_ s’était de plus engagé à lui verser la somme de 1 000 000 fr., dès le
30 juin 1999, à supposer que sa situation financière le demande.
S’agissant ensuite de l’accusation - pouvant être également en relation de causalité
adéquate avec les frais de procédure - de créances fictives ou sans valeur inscrites au
bilan de Y_ SA, on observe que, de l’avis de FF_, le montant de
936 211 fr. figurant à l’actif du bilan de la société au 30 juin 1999 sous
« c/c B_ association » aurait dû faire l’objet d’une provision d’environ
650 000 fr. dans les comptes de celle-ci. Aussi, la situation de Y_ SA aurait
alors fait ressortir un surendettement au sens de l’art. 725 al. 2 CO d’environ
1 041 804 fr., même avec la postposition par S_ de sa créance de
- 22 -
777 697 fr., si bien qu’un avis au juge était nécessaire. A cet égard, si un
comportement fautif et contraire à une règle juridique paraît pouvoir entrer en ligne de
compte, le dossier ne renseigne par contre pas clairement, une nouvelle fois, sur les
responsabilités des uns et des autres quant à l’écriture litigieuse, en particulier s’il y a
eu délégation (cf. art. 754 al. 2 CO). Les frais de procédure ne peuvent donc être mis à
la charge des administrateurs S_, T_ et U_ pour ce
motif. Ils peuvent d’autant moins l’être à la charge de T_ et U_
qu’ils ont donné leur démission, le 10 novembre 1999, respectivement le 7 décembre
1999. Or, les comptes de la société arrêtés au 30 juin 1999 n’ont été approuvés par
l’assemblée générale des actionnaires de Y_ SA que le 11 août 2000, soit
huit mois plus tard (sur la fin de la responsabilité d’un membre du conseil
d’administration, cf. ATF 126 V 61 consid. 4a et les références citées). Au surplus, il
serait pour le moins contradictoire de mettre les frais de procédure à la charge du seul
S_ en lien avec le montant de 936 211 fr. figurant à l’actif du bilan de la
société au 30 juin 1999 sous « c/c B_ association », mais pas à celle de
E_ et F_, alors que tous deux étaient également administrateurs
de Y_ SA, le 11 août 2000.
Par rapport à l’accusation - également susceptible d’être en relation de causalité
adéquate avec les frais de procédure - de créances fictives ou sans valeur inscrites au
bilan de Y_ SA, on relève que FF_ retient par ailleurs que la
créance de 680 000 fr. envers I_ n’a jamais figuré dans les comptes annuels
de la société, mais seulement à l’actif de son bilan intermédiaire au 31 décembre 2001
destiné à être utilisé dans le cadre de la demande de licence auprès de la Ligue suisse
de football. Quand bien même la réévaluation de cette créance n’a pas respecté le
principe de sincérité du bilan et les autres règles comptables, d’après les conclusions
de l’expert, une faute civile paraît des plus douteuse, du moment que les comptes en
question n’ont jamais été révisés par l’organe de révision, ni soumis à l’approbation de
l’assemblée générale des actionnaires de Y_ SA. Les frais de procédure ne
peuvent donc pas non plus être mis à la charge des administrateurs S_,
T_ et U_ pour ce motif, d’autant que le dossier ne renseigne à
nouveau pas clairement sur les responsabilités des uns et des autres quant à l’écriture
incriminée, en particulier s’il y a eu délégation (cf. art. 754 al. 2 CO). Les frais peuvent
d’autant moins être mis à la charge de T_ et U_ que, comme on l’a
vu, ils ont donné leur démission, le 10 novembre 1999, respectivement le 7 décembre
1999, soit près de deux ans plus tôt. De plus, il serait inéquitable de mettre les frais de
procédure à la charge du seul S_ en lien avec la créance de 680 000 fr.
- 23 -
envers I_, mais pas à celle de E_ et F_, pourtant tous
deux administrateurs de la société en 2001 et 2002, jusqu’au prononcé de sa faillite.
Relativement au bilan de Y_ SA au 30 avril 2002, lui aussi susceptible d’être
en relation de causalité adéquate avec les frais de procédure, FF_ fait
encore remarquer qu’il n’est pas un bilan annuel établi par le conseil d’administration,
révisé par l’organe de révision et soumis à l’approbation de l’assemblée générale des
actionnaires, mais une situation interne ponctuelle résultant de l’impression de fiches
comptables. Selon lui, il n’y a donc pas eu de réévaluation du compte « business
seats » de 1 fr. à 1 000 001 fr., mais simplement une présentation différente dans la
comptabilité de la société. Cette constatation suffit à exclure, sans plus ample examen,
la mise des frais de procédure à la charge des administrateurs S_,
T_ et U_, faute à l’évidence de tout comportement illicite et fautif
pouvant leur être imputé à ce titre.
Enfin, pour FF_, Y_ SA était surendettée au 30 juin 2000, de sorte
qu’un avis au juge était nécessaire. A ce sujet, si un comportement fautif et contraire à
une règle juridique paraît pouvoir entrer en ligne de compte, force est cependant de
retenir qu’il n’est pas en relation de causalité adéquate avec les frais de procédure, au
vu de la décision d’ouverture d’instruction du 8 août 2007. En outre, il serait une
nouvelle fois injuste de mettre les frais de procédure à la charge du seul S_
pour ce manquement, alors que ni E_ ni F_ n’ont été condamnés
aux frais, bien qu’étant alors également tous deux administrateurs de la société. Quant
au surendettement de Y_ SA aux 30 juin 2001 et 30 juin 2002, l’expert n’est
pas catégorique. Il ne s’agit donc pas de faits incontestés ou clairement établis.
4.2.5 Sur le vu de ce qui précède, c’est donc en violation de l’art. 426 al. 2 CPP que
les frais de procédure ont été mis à la charge de S_, T_,
U_, V_, W_ et Z_. Par application de l’art. 423
al. 1 CPP, ils doivent être intégralement mis à la charge de l’Etat du Valais, quand bien
même Z_ n’a pas recouru contre l’ordonnance de classement du 20 février
2015. En effet, l’admission des recours de S_, T_, U_,
V_ et W_ profite à Z_, dès lors que la Chambre pénale
juge différemment les faits et que ses considérants peuvent être étendus en sa faveur
(cf. art. 392 al. 1 CPP), sans qu’il soit nécessaire d’entendre préalablement les
intéressés (cf. art. 392 al. 2 CPP ; Lieber, Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung (StPO), 2 e éd., 2014, n. 8 ad art. 392 CPP). La mise des frais à la
charge de l’Etat du Valais s’impose d’autant plus que la procédure a connu des
- 24 -
lenteurs inadmissibles, contraires au principe de célérité consacré par les art. 5 al. 1
CPP et 29 al. 1 Cst., dont les recourants ont dû pâtir, notamment entre le 22 mars
2005, date de la dénonciation pénale de la masse en faillite Y_ SA, et le
18 janvier 2007, date de l’audition de V_ par la police cantonale comme
suspect, ce qu’a déjà constaté l’autorité de céans dans sa décision du 18 juin 2007,
ainsi qu’entre le 18 mars 2010, date à laquelle FF_ a été invité à compléter
son rapport d’expertise, et le 16 septembre 2014, date à laquelle le procureur général
adjoint a informé les parties de la clôture prochaine de l’instruction et de son intention
de rendre une ordonnance de classement.
L’Etat du Valais devant supporter les frais de procédure, c’est en conséquence à tort
que le procureur général adjoint a refusé, sans plus ample examen, d’octroyer à
S_, T_, U_, V_, W_ et Z_
une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs
droits de procédure, voire une indemnité pour le dommage économique subi au titre de
leur participation obligatoire à la procédure pénale ou une réparation du tort moral subi
en raison d’une atteinte particulièrement grave à leur personnalité. Afin de respecter le
principe de la double instance, le dossier lui est donc renvoyé pour qu’il statue sur les
prétentions respectives de S_, T_, U_, V_ et
W_, ainsi que sur celles de Z_ (cf. art. 392 al. 1 CPP).
Enfin, S_, T_, U_, V_, W_,
Z_, E_ et AA_ n’étant pas astreints au paiement des frais
conformément à l’art. 426 al. 2 CPP, X_ et la masse en faillite Y_
SA, qui n’obtiennent pas gain de cause dès lors que leurs prétentions civiles ne sont
pas admises et que les prévenus ne sont pas condamnés (cf. arrêt 6B_495/2014 du
6 octobre 2014 consid. 2.1), ne sauraient leur demander une juste indemnité pour les
dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (cf. art. 433 al. 1 CPP a
contrario). C’est donc également à tort que le procureur général adjoint a condamné
S_, T_, U_, V_, W_ et Z_
(cf. art. 392 al. 1 CPP) à verser à la masse en faillite Y_ SA une indemnité de
8000 fr. pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. En revanche,
c’est à bon droit qu’il a refusé toute indemnisation à X_, dont le recours doit
être rejeté, par substitution de motifs.
Partant, le chiffre 5 de l’ordonnance attaquée est annulé, en tant qu’il concerne
S_, T_, U_, V_, W_ et Z_.
Quant aux chiffres 3 et 6, ils sont modifiés comme suit :
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3. Les frais de procédure, par 18 373 fr., sont mis à la charge de l’Etat du Valais.
6. Il n’est pas alloué d’indemnité à X_ et à la masse en faillite Y_
SA pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.
Une telle issue dispense d’examiner les moyens de preuve demandés par
U_, le 13 octobre 2014.
5.
5.1 Comme S_, T_, U_, V_ et W_
obtiennent gain de cause et que X_ succombe entièrement dans ses
conclusions, les frais de la procédure de recours sont mis pour 5/6 à la charge de l’Etat
du Valais (art. 416, 421 al. 2 let. c et 428 al. 1 et 4 CPP) et pour 1/6 à celle de
X_. L’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et
de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la
difficulté de la cause (art. 424 al. 1 CPP et 1 al. 1, 13 al. 1 et 2 LTar). Il oscille entre 90
et 2400 fr. (art. 22 let. g LTar). En l’occurrence, eu égard à la complexité élevée de
l’affaire en lien avec le dépôt de six recours, il est arrêté forfaitairement à 2400 fr.
(art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar).
5.2 Etant donné l’admission des recours de S_, T_, V_
et W_, l’Etat du Valais leur doit une juste indemnité pour les dépenses
occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP). Les
honoraires, variant entre 300 et 2200 fr., sont fixés notamment d’après la nature et
l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail et le temps utilement
consacré par le conseil juridique (art. 27 al. 1 et 3 et 36 LTar ; arrêt 6B_767/2010 du
24 février 2011 consid. 3.3 et 3.4). En l’espèce, compte tenu de la complexité élevée
de l’affaire et des prestations utiles de M es
M_ et P_, auteurs tous
deux d’un recours brièvement motivé, ils sont arrêtés à 600 fr. pour S_ et
V_. Quant à M e Q_, il a non seulement rédigé un recours plus
étayé, mais également une courte lettre, à l’instar de M e N_, ainsi que deux
déterminations fouillées. Les honoraires de W_ et T_ sont donc
fixés à 1200 fr., respectivement 1000 francs.
Pour sa part, U_, avocat expérimenté agissant en son propre nom, n’a pas
dû fournir un travail conséquent pour rédiger son recours et ses observations
complémentaires, du moment qu’il avait de longue date une connaissance précise du
dossier. Il n’a donc pas droit à une indemnité pour ses dépenses occasionnées par la
procédure de recours (art. 429 et 436 al. 1 CPP ; Mizel/Rétornaz, Commentaire
- 26 -
romand, n. 37 ad art. 429 CPP ; Schmid, op. cit., n. 8 ad art. 429 CPP). Quant à ses
débours, ils sont insignifiants (art. 430 al. 1 let. c et 436 al. 1 CPP). Il en va de même
de la masse en faillite Y_ SA, qui a renoncé à se déterminer (arrêt
6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée), et de X_,
qui n’obtient pas gain de cause (art. 433 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP).