Decision ID: 78865e4c-3d43-5146-a3f3-531172d3acf8
Year: 2014
Language: fr
Court: GE_CJ
Chamber: GE_CJ_014
Canton: GE
Region: Région lémanique
Law Area: social_law

EN FAIT
1. Madame A_ (ci-après : l’assurée ou la recourante) est une ressortissante suisse née le _ 1964 et mère d’une fille née le _ 1996. Elle a travaillé pour B_ de Genève SA en qualité d’employée de bureau à 80% (8,40 heures par jour ou 33,60 heures par semaine) depuis le 1
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mars 2001 jusqu’au 31 octobre 2009 (date pour laquelle elle a été licenciée), pour un salaire mensuel payé treize fois l’an de CHF 4'500.- depuis le 1
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janvier 2007, CHF 4'537.- depuis le 1
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janvier 2008 et de CHF 4'652.- depuis le 1
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janvier 2009. ![endif]>![if>
2. Le 29 septembre 2007, l’assurée s’est violemment tordu le pied droit dans une rigole en pavés. Une botte plâtrée a été posée le jour même. A la suite de cet événement, l’assurée a été mise en incapacité de travail à 100% du 30 septembre au 10 octobre 2007, puis du 2 au 5 novembre 2007 et dès le 16 novembre 2007. Le cas a été pris en charge par la Suva. ![endif]>![if>
3. Dans un rapport du 14 novembre 2007, la doctoresse C_, spécialiste FMH en médecine interne générale, a posé le diagnostic d’entorse de la cheville et du Lisfranc à droite. ![endif]>![if>
4. Dans un rapport du 11 mars 2008, la Dresse C_ a indiqué que l’évolution suite à l’entorse sévère de l’avant-pied et à la maladie de Sudeck du pied droit était très lentement favorable. Une IRM du 16 novembre 2007 avait mis en évidence une contusion osseuse de l’articulation du Lisfranc atteignant les cunéiformes I et II, la base du troisième métatarsien et le cuboïde, une inflammation juxta articulaire au niveau de la tête du 1
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métatarsien, un signe d’insertionite de l’aponévrose plantaire et un œdème des tissus mous, de la face dorsale externe de l’avant-pied et périmalléolaire postérieur des deux côtés. Une IRM du 14 février 2008 avait révélé un œdème diffus des tissus mous de l’ensemble du pied, compatible avec une algodystrophie. Le pied droit de l’assurée était tuméfié, violacé, froid et très douloureux à la palpation et en charge. Le pronostic était bon à long terme avec une récupération totale de la capacité de travail. Aucun changement de profession n’était nécessaire, et une intervention de la Suva auprès de l’employeur pour lui procurer un travail en position assise ainsi qu’un transport sur son lieu de travail étant souhaitable. ![endif]>![if>
5. Dans un rapport du 19 mars 2008, le docteur D_, spécialiste FMH en rhumatologie, a retenu le diagnostic d’algodystrophie post-traumatique du pied droit. L'amélioration était très lente. Les douleurs diffuses et sévères étaient augmentées par les sollicitations mécaniques du pied droit. Aucune reprise du travail n’était envisageable. ![endif]>![if>
6. Le 9 avril 2008, la Suva a transmis à l’office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : l'OAI) un formulaire de communication pour adultes, détection précoce concernant l’assurée. Ce document faisait état d’une entorse au pied droit et d’une fissure au Lisfranc.![endif]>![if>
7. A l'invitation de l’OAI, l’assurée a déposé une demande de prestations auprès de ce dernier le 14 mai 2008, tendant à l’octroi d’une rente ou de mesures professionnelles, en raison de son entorse au pied droit, de la fissure du Lisfranc et d’une maladie de Sudeck. ![endif]>![if>
8. Dans un rapport du 26 mai 2008, la Dresse C_ a diagnostiqué, avec effet sur la capacité de travail, une entorse sévère de l’avant-pied droit le 29 septembre 2007, compliquée d’une algoneurodystophie du pied droit suspectée depuis le 15 novembre 2007. L’assurée éprouvait des difficultés pour se rendre au travail et se déplacer dans les bureaux. Une récupération fonctionnelle complète était très probable mais impossible à déterminer du point de vue temporel. En l’état, son activité habituelle était encore exigible à 50%, pour autant que les trajets entre son domicile et son lieu de travail soient pris en charge et qu’elle puisse rester assise au bureau. ![endif]>![if>
9. Dans un rapport du 21 août 2008, le docteur E_, spécialiste FMH en chirurgie et médecin d’arrondissement de la Suva, a retenu que l’assurée avait été victime d’une entorse au pied droit. L’évolution était défavorable avec le développement d’une algoneurodystrophie, traitée mais sans réponse favorable à ce jour. La situation n’était pas stabilisée, de sorte que la prise en charge par la Suva et l’incapacité totale de travailler étaient justifiées. Cette analyse a été maintenue dans un rapport subséquent du 12 février 2009. ![endif]>![if>
10. Le 6 octobre 2008, le docteur F_, spécialiste FMH en médecine interne générale, a relevé que la situation clinique de l’assurée ne semblait pas évoluer favorablement et qu’une reprise de son activité professionnelle n’était pas possible. ![endif]>![if>
11. Le 14 octobre 2008, l’OAI a informé l’assurée qu’aucune mesure de réadaptation d’ordre professionnel n’était actuellement possible en raison de son état de santé. ![endif]>![if>
12. Dans un rapport du 26 octobre 2008, le Dr F_ a retenu le diagnostic d’algodystrophie du pied droit depuis le 15 novembre 2007, post-entorse du Lisfranc, avec effet sur la capacité de travail. L'assurée était incapable de travailler pour l’instant mais était censée guérir de son algodystrophie. Le 31 janvier 2009, le Dr F_ a relevé que l’évolution était très lentement favorable, une reprise du travail n’étant toujours pas d’actualité. Il a confirmé son analyse dans un rapport du 8 mai 2009. ![endif]>![if>
13. Du 21 au 24 juillet 2009, l’assurée a séjourné auprès de la Clinique romande de réadaptation (ci-après : CRR), à la demande du Dr E_. Dans leur rapport du 31 juillet 2009 consécutif à ce séjour à la CRR, les Drs G_, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur et en médecine physique et réhabilitation, et H_, médecin-hospitalier, ont retenu les diagnostics d’algodystrophie du pied droit et de status post-entorse du pied droit, le 29 septembre 2007, traitée conservativement. Ils ont également relevé les comorbidités de status post-pneumonie avec fracture de côtes consécutive à la toux en 2003, d’entorse cervicale de type « coup du lapin » en 2007, de discarthrose C5-C6 et C6-C7 et de discopathie protrusive. La situation de son pied droit n’était pas stabilisée, des mesures médicales pouvant encore améliorer la situation, soit un traitement ergothérapique, une amélioration du chaussage par un bottier-orthopédiste et une modification du traitement médicamenteux. Sur le plan psychique, aucun diagnostic n’était retenu, bien que l’assurée se soit présentée dans un état de désarroi profond, réactionnel à l’annonce de son licenciement Elle était totalement incapable de travailler pour les six semaines à venir, une réévaluation étant nécessaire à l’issue de cette période. ![endif]>![if>
14. Par courrier du 12 mars 2010, l’ancien employeur de l’assurée a informé la Suva que le salaire mensuel de l’assurée aurait été de CHF 4’702.- payé treize fois l’an en 2010, si elle n’avait pas été victime de son accident.![endif]>![if>
15. Dans un rapport du 15 mars 2010 fondé sur l’analyse du 11 février 2010 du docteur I_, spécialiste FMH en chirurgie, le Dr E_ a relevé qu’au vu des séquelles d’algodystrophies, il n’y avait plus lieu d’attendre d’améliorations notables de l’état de santé de l’assurée. L’activité de secrétaire était théoriquement exigible. Cependant, la conduite d’un véhicule automobile et l’utilisation des transports en commun n’était pas possible, les déplacements sur de courtes distances étant possibles. Une occupation professionnelle de six heures par jour au maximum était exigible de l’assurée dans un poste administratif en tenant compte de pauses pour surélever les jambes en raison de l’œdème. L’atteinte à l’intégrité était estimée par analogie à 20%, au vu des séquelles fonctionnelles (table IV [perte de segment des membres inférieurs], image 8, correspondant à une amputation au niveau de l’articulation de Chopart). ![endif]>![if>
16. Le 18 mars 2010, suite au rapport précité, la Suva a informé l’assurée qu’il était mis fin au paiement des soins médicaux, hormis des contrôles itératifs chez son médecin traitant avec une prescription éventuelle de médicaments appropriés de type antalgique au moyen d’ordonnances renouvelables, de la physiothérapie pour le pied droit si nécessaire et la prise en charge de sandales adaptées. L'assurée disposait d’une capacité de travail résiduelle qu’elle devait mettre en œuvre, au besoin avec l’aide des mesures de réadaptation de l’OAI, raison pour laquelle son droit aux indemnités journalières était maintenu jusqu’au 31 août 2010. Dès cette date, son droit à une rente d’invalidité allait être examiné. Enfin, une indemnité pour atteinte à l’intégrité de CHF 21'360.- allait lui être versée en septembre 2010. ![endif]>![if>
17. Dans un avis du 15 avril 2010, la doctoresse J_ du Service médical régional AI (ci-après : SMR) s’est ralliée au rapport final du Dr K_ et a retenu le diagnostic d’entorse sévère du pied droit compliquée d’une algoneurodystrophie limitant sa capacité de travail à 75% dans son activité habituelle ou une activité sédentaire, avec une diminution de rendement liée aux pauses nécessaires pour surélever les jambes. Le déplacement sur de courtes distances était possible, mais l’assurée ne pouvait pas conduire ni se déplacer en transports publics. ![endif]>![if>
18. Le 31 juillet 2010, l’assurée a fait une chute dans les escaliers de son immeuble et s’est fracturée (non déplacée) le pied droit au niveau de l’articulation du Lisfranc. Elle présentait une ostéopénie marquée avec œdème des tissus mous à mettre en relation avec la maladie de Sudeck connue, selon les constatations du docteur L_, spécialiste FMH en radiologie. ![endif]>![if>
19. Par courrier du 26 août 2010, la Suva a annulé son envoi du 18 mars 2010 et annoncé la prise en charge de l’accident du 31 juillet 2010 et la poursuite du versement des indemnités journalières et de la prise en charge du traitement médical. Son incapacité de travail était totale. La possibilité de lui allouer une rente d’invalidité allait être examinée une fois son état de santé stabilisé. ![endif]>![if>
20. Dans un rapport du 18 janvier 2011, la doctoresse M_, spécialiste FMH en radiologie, a procédé à un CT scan du pied droit de l’assurée et constaté que les fractures visibles auparavant étaient consolidées sans défaut d’axe en particulier au niveau de l’os cuboïde.![endif]>![if>
21. Dans un rapport partiellement illisible du 8 avril 2011, le Dr F_ a retenu les diagnostics d’algodystrophie du pied droit, de status après entorse du pied droit (29 septembre 2007) et de status après fractures multiples du pied droit au niveau de l’articulation du Lisfranc (31 juillet 2010). L’accident du 31 juillet 2010 avait nettement ralenti le processus de guérison. L’évolution était lente. L’assurée était en mesure d’augmenter la charge sur son pied droit mais ne pouvait toujours pas charger l’avant-pied et dérouler le pied. Sa capacité de travail n’était pas précisée. ![endif]>![if>
22. Dans un rapport du 6 mai 2011, le Dr E_ a relevé qu’en ce qui concerne l’accident du 31 juillet 2010, la situation était stabilisée, avec une consolidation osseuse dans le cadre de séquelles d’algodystrophie et ostéopénie toujours très importantes et confirmées par les différents examens radiologiques. L’assurée était dans la même situation que lors de son dernier rapport du mois de mars 2010, de sorte que les conclusions concernant l’exigibilité, l’atteinte à l’intégrité et les éléments à charge de l’assurance-accidents à l’avenir pouvaient être reprises. ![endif]>![if>
23. Par courrier du 27 mai 2011, l’OAI a informé l’assurée de la mise en place d’une aide au placement, notamment sous la forme d’un stage professionnel. ![endif]>![if>
24. Par courrier du 31 mai 2011, la SUVA a indiqué à l’assurée qu’une incapacité de travail ainsi que la poursuite d’un traitement médical ne se justifiaient plus pour les troubles consécutifs à l’accident du 31 juillet 2010. Ainsi, les conclusions émises dans le courrier du 18 mars 2010 pouvaient à nouveau être prises en considération. Afin de lui permettre d’entreprendre des démarches pour retrouver, seule ou avec le concours de l’OAI, un poste de travail adapté, les indemnités journalières allaient être versées jusqu’au 31 août 2011 sur la base d’une incapacité de travail de 100%. A ce moment-là, elle se prononcerait sur le droit à une rente d’invalidité. ![endif]>![if>
25. Par courrier du 1
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juillet 2011, l’OAI a pris note du fait que, selon l’assurée, son état de santé ne lui permettait actuellement pas d’envisager la poursuite de l’aide au placement.![endif]>![if>
26. Par décision du 13 octobre 2011, la Suva a admis le droit de l’assurée à une rente d’invalidité de CHF 1'208.20 par mois, sur la base d’une incapacité de gain de 29% et alloué à cette dernière une indemnité pour atteinte à l’intégrité de CHF 21'360.-, soit 20% de son gain annuel assuré. ![endif]>![if>
27. Le 13 novembre 2011, le Dr F_ a certifié que l’assurée était apte à travailler à 70% dans une activité adaptée lui permettant d’éviter de maintenir les positions assise et debout de manière prolongée, de pouvoir allonger et surélever sa jambe droite et d’éviter de devoir marcher sur de longues distances. De plus, elle n’était pas en mesure de se déplacer en voiture et ne pouvait utiliser les transports publics qu’à la condition que les arrêts ne soient pas trop éloignés de son lieu de travail. Dans le cas contraire, elle devait pouvoir bénéficier d’un transport individualisé.![endif]>![if>
28. Le 10 juin 2012, après plusieurs échanges de courrier relatifs à la mise en place d’un stage professionnel, l’assurée a indiqué à l’OAI qu’elle était favorable à ce stage sur le principe, mais qu’elle n’était pas en état de le suivre actuellement. Après plus de quatre années avec ses problèmes de santé à la cheville, elle se retrouvait en dépression. ![endif]>![if>
29. Dans un rapport du 15 août 2012, le Dr F_ a ajouté à la liste des diagnostics qu’il avait retenus précédemment des dorso-lombalgies en réaction à des problèmes de posture et un état anxio-dépressif réactionnel à son état de santé, à la perte de son emploi et à ses difficultés personnelles. L’évolution était lente. L’apparition de l’état anxio-dépressif était progressive depuis 2010. Sa capacité de travail était de 50% dans un poste de secrétaire ou toute autre activité adaptée. ![endif]>![if>
30. Dans un avis du 13 septembre 2012, la Dresse J_ a préconisé la mise en œuvre d’un examen bidisciplinaire rhumato-psychiatrique au SMR. Cet examen a été réalisé le 8 janvier 2013 par les Drs N_, spécialiste FMH en rhumatologie et médecine interne générale, et O_, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. ![endif]>![if>
31. Dans leur rapport du 20 février 2013, les Drs N_ et O_ ont diagnostiqué, avec répercussion durable sur la capacité de travail, une algoneurodystrophie chronique du pied droit, des cervicalgies dans le cadre de troubles statiques et dégénératifs du rachis cervical, des dorsolombalgies dans le cadre de troubles statiques du rachis et un status après fracture du pied droit. Les diagnostics de syndrome rotulien gauche et de syndrome douloureux somatoforme persistant ont également été retenus, sans répercussion sur la capacité de travail. Ce trouble somatoforme n’était pas incapacitant, au vu de l’absence de pathologie psychiatrique incapacitante concomitante ou de critères de sévérité. Cependant, ce syndrome expliquait le caractère plaintif et démonstratif de l’assurée durant l’entretien, ainsi que son comportement algique très marqué. Les limitations fonctionnelles étaient les suivantes : nécessité de pouvoir alterner deux fois par heure la position assise et la position debout, pas de soulèvement régulier de charges de plus de cinq kilogrammes, pas de port régulier de charges d’un poids supérieur à cinq kilogrammes, pas de travail en porte-à-faux statique prolongé du tronc, pas d’exposition à des vibrations, pas de mouvements répétés de flexion-extension de la nuque, pas de rotation rapide de la tête, pas de position prolongée en flexion ou extension de la nuque, pas de génuflexion répétée, pas de franchissement d’escabeaux ou d’échelles, pas de franchissement régulier d’escaliers, pas de marche en terrain irrégulier, pas de marche ou de position debout de plus de dix minutes et ceci avec une canne et une chaussure adaptée ne permettant que l’application du talon droit sur le sol. Ces limitations étaient compatibles avec une activité de secrétariat ou de réceptionniste. L’incapacité de travail de l’assurée était de 100% du 29 septembre 2007 au 5 mai 2011. A partir de cette date, sa capacité de travail était de 50% dans son activité habituelle de secrétaire ou réceptionniste ou dans une activité adaptée. Sa capacité de travail était limitée en raison de la nécessité pour l’assurée de surélever par moments son membre inférieur droit et de ses troubles dorsaux et cervicaux. ![endif]>![if>
32. Le 1
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mars 2013, la Dresse J_ du SMR, modifiant ses premières conclusions du 15 avril 2010, s'est ralliée aux positions et conclusions de ce rapport des Drs N_ et O_. ![endif]>![if>
33. Le 11 juin 2013, Madame P_ (ci-après : l’enquêtrice) du service externe de l'OAI a réalisé une enquête économique sur le ménage de l’assurée. Dans son rapport du 17 juin 2013, l'enquêtrice relève que l'assurée travaillait à 80% dans son dernier emploi, mais qu’elle voulait reprendre une activité à 100% lorsque sa fille aurait grandi. Elle n’avait plus travaillé depuis le 2 novembre 2007. Sans handicap, elle aurait exercé une activité lucrative pour des raisons financières et du fait qu’elle aimait être indépendante. Sa fille avait terminé l’école obligatoire en juin 2011, puis suivi une année auprès du service des classes d’accueil et d’insertion et effectué des stages. Elle était à la recherche d’un apprentissage. ![endif]>![if>
S'agissant des empêchements dans les diverses activités du ménage (compte tenu d'une exigibilité de 10% de la fille de l'assurée pour certaines des activités considérées), le rapport mentionnait pour la période débutant en mai 2011 :
Travaux
Pondération
Empêchement
Invalidité
Conduite du ménage
2%
0 %
0%
Alimentation
43%
38%
16,34%
Entretien du logement
15%
63,75%
9,56%
Emplettes et courses diverses
7%
30%
2,1%
Lessive et entretien des vêtements
13%
42%
5,46%
Soins aux enfants
10%
10%
1%
Divers (aucune activité)
10%
20%
2%
Total
100%
36,46% (36,5%)
L’assurée pouvait conduire son ménage malgré l’atteinte à la santé.
Elle cuisinait avec difficulté, ne pouvant pas rester debout longtemps, et préparait des repas plus simples qu’avant. Elle était aidée par sa fille et sa mère. Le nettoyage de la cuisine était difficile et elle ne faisait que ce qui était à hauteur des bras. Compte tenu de son âge, sa fille pouvait aider à la vaisselle, mettre la table et participer à la préparation de certains repas (aide exigible de 10%).
Quant à l’entretien du logement, l’assurée ne pouvait faire la poussière qu’à hauteur de bras. Elle ne passait plus l’aspirateur et ne récurait plus les sols à cause de la posture de son pied droit. Dans la salle de bains, elle pouvait nettoyer le lavabo et les toilettes mais pas la baignoire. Les vitres et les gros nettoyages n’étaient plus effectués depuis longtemps. Son lit était changé avec l’aide de sa fille. L’appartement était encombré d’affaires, qu’elle n’arrivait pas à ranger. Sa fille pouvait nettoyer sa chambre et l’aider dans l’entretien de l’appartement (aide exigible de 10%).
Les tâches administratives ne lui posaient pas de difficultés particulières. En ce qui concerne les courses, elle était incapable de les faire seule. Elle recevait de l’aide de sa mère et de son ancien compagnon. Sa fille pouvait l’aider à faire de petites emplettes (aide exigible de 10%).
En ce qui concerne la lessive et l’entretien des vêtements, l’assurée était en mesure de trier le linge, de mettre la machine en route et de la vider. Elle avait besoin d’aide pour porter le linge mouillé et étendre les grandes choses. Le repassage était fait par sa fille (aide exigible de 10%).
En mai 2011, sa fille avait 14 ans et demi. L’assurée ne pouvait plus l’accompagner ou faire des trajets pour celle-ci. Les déplacements n’étaient possibles que grâce à un tiers ou l’aide d’autres parents.
L’assurée ne pouvait plus s’occuper de sa tante malvoyante et de sa mère depuis son accident en 2007. Elle avait dû réduire le nombre de plantes dans son appartement, n’arrivant plus à s’en occuper. En 2009, elle avait pris un chien pour sa fille, laquelle assurait l’essentiel de son entretien. Elle pouvait tout de même le sortir en bas de l’immeuble.
L’assurée avait un statut mixte de 80% dans la vie active et 20% dans le ménage. Dans sa sphère ménagère, son empêchement était de 100% de septembre 2007 à janvier 2010, de 36,9% de février à juin 2010, de 92,2% (100% moins le taux d’exigibilité de l’aide de sa fille d'au total 7,8%) de juillet 2010 à avril 2011, et de 36,9% depuis mai 2011.
Dans un projet de décision du 25 juillet 2013, l’OAI a octroyé à l’assurée une rente entière d’invalidité du 1
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septembre 2008 (à l’issue du délai d’attente d’une année) au 31 août 2011, la rente étant supprimée dès le 1
er
septembre 2011. Sa capacité de travail était nulle dès le 29 septembre 2007 et de 50% dès le 5 mai 2011. Sans ses problèmes de santé, l’assurée aurait continué à exercer sa profession à 80% et à consacrer le solde de son temps à son ménage. A compter du 5 mai 2011, son empêchement dans le domaine professionnel était de 37,5% ([80-50] / 80%), donnant un degré d'invalidité de 30% pour une part professionnelle de 80%, et son empêchement dans la tenue du ménage était de 36,5%, donnant un degré d'invalidité de 7,3% pour des activités ménagères de 20%, et ainsi son degré d’invalidité total était de 37,3%, taux qui ne permettait pas de maintenir le droit à la rente, à supprimer en conséquence trois mois après l’amélioration de son état de santé constaté en mai 2011. En outre, des mesures professionnelles n’étaient pas indiquées dans la mesure où elle pouvait reprendre son activité habituelle à 50% ; par ailleurs, elle avait pu bénéficier d’une aide au placement durant six mois jusqu’en novembre 2011.
34. Par courrier du 16 août 2013, l’assurée s’est opposée à ce projet de décision "en attendant les conseils d’un juriste". ![endif]>![if>
Par courrier du 19 septembre 2013, l’assurée a, par l’intermédiaire de son conseil, fait part de ses observations relatives au projet de décision querellé. En substance, elle contestait le calcul de son degré d’invalidité dans la sphère professionnelle à compter du mois de mai 2011, estimant qu'il résultait d'une double prise en compte du fait d'un taux d'activité de 80%. De plus, les conclusions de l’enquête ménagère ne tenaient pas suffisamment compte des importantes limitations fonctionnelles retenues par le SMR dans son rapport du 20 février 2013 et du fait que certaines des tâches ménagères n’étaient plus du tout effectuées. En ce qui concerne les soins aux enfants ou autres membres de la famille, l’enquêtrice ne retenait que 10% d’empêchement alors qu’il résultait de son enquête que l'assurée ne pouvait plus véhiculer sa fille et que cette dernière se substituait à elle pour passer l’aspirateur, repasser et récurer les sols. Dès lors, l’empêchement pour ce poste ne pouvait pas être inférieur à 50%. Au vu de ces éléments, l’empêchement dans la sphère ménagère devait ainsi être revu à la hausse, de sorte que l'assurée avait droit à une rente d’invalidité partielle dès le 1
er
septembre 2011. En dernier lieu, l’évaluation psychiatrique du SMR contenue dans le rapport du 20 février 2013 était contestée, en tant qu’elle minimisait l’atteinte anxio-dépressive réactionnelle diagnostiquée par le Dr F_ et dont elle souffrait depuis plusieurs années.
35. Le 19 novembre 2013, le service externe en charge de l’enquête économique sur le ménage de l’assurée a confirmé qu’il avait pris en considération les limitations fonctionnelles admises par le SMR pour procéder à l’évaluation des empêchements dans la sphère ménagère. Il a en revanche admis que l’empêchement relatif à l’entretien du logement (aspirateur et récurage des sols) avait été sous-estimé et a considéré que, compte tenu d'une aide exigible de la fille de l'assurée de 10%, il se montait à 71,8% en lieu et place des 63,75% retenus initialement, ce qui portait le degré d’invalidité sur ce point pondéré à 11% au lieu de 9,56%. Quant aux soins aux enfants ou autres membres de la famille, l’assurée ne pouvait certes plus véhiculer sa fille, mais elle pouvait l’aider aux devoirs si nécessaire, l’écouter et lui prodiguer des conseils. Un empêchement de 20% tout au plus pouvait être envisagé pour ce poste au lieu des 10% retenus initialement, ce qui faisait passer son degré d’invalidité de 1% à 2%. Un empêchement de 50% ne pouvait être retenu en raison de l’âge de la fille de l’assurée et de l’emplacement du logement familial. Par conséquent, l’empêchement total dans la sphère ménagère était de 39% et non de 36,9%. ![endif]>![if>
36. Par décision du 6 mars 2014, l’OAI a confirmé le projet de décision du 25 juillet 2013 et octroyé à l’assurée une rente entière d’invalidité du 1
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septembre 2008 au 31 août 2011, supprimant celle-ci dès le 1
er
septembre 2011. ![endif]>![if>
L’OAI a maintenu son calcul du degré d’invalidité dans le domaine professionnel, à savoir que l'activité professionnelle habituelle de l'assurée étant exigible à 50%, sa perte de gain était de 37,5% ([80% - 50% = 30%] / 80% = 37,5%), taux à appliquer à une part professionnelle de 80%, ce qui donnait un degré d'invalidité de 30% (80% x 37,5%).
Pour la tenue du ménage, l'OAI a retenu que l'empêchement de l'assurée était de 39%, conformément à la nouvelle appréciation de son service externe, si bien qu'appliqué à une part de 20%, cela donnait un degré d'invalidité de 7,8%.
Le degré d’invalidité total était donc de 37,8%, arrondi à 38%, dès le 5 mai 2011, taux insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d’invalidité.
Enfin, en ce qui concerne la contestation de l’évaluation psychiatrique du SMR, l’assurée n’avait apporté aucun élément médical nouveau permettant de revoir son appréciation de la situation sur ce point.
37. Par acte du 4 avril 2014, l’assurée a interjeté recours auprès de la chambre de céans contre cette décision, concluant à son annulation en tant qu’elle limite au 31 août 2011 son droit à une rente d’invalidité, à sa confirmation en tant qu’elle lui octroie une rente entière d’invalidité du 1
er
septembre 2008 au 31 août 2011, à la constatation que son droit à une rente d’invalidité partielle perdure au-delà du 31 août 2011 et au renvoi de la cause à l’intimé pour le calcul de la rente d’invalidité due à partir du 1
er
septembre 2011, sous suite de frais et dépens. En substance, la recourante contestait non la capacité résiduelle de travail de 50% retenue par l'OAI tant dans sa profession d'origine que dans une activité adaptée, mais son taux d’invalidité à compter du mois de mai 2011. ![endif]>![if>
Elle remettait en cause le choix par l’intimé de lui appliquer la méthode mixte pour l’évaluation de son degré d’invalidité, dans la mesure où elle avait précisé à l’enquêtrice qu’elle souhaitait reprendre une activité à 100% quand sa fille aurait grandi. Pour des raisons économiques, sans atteinte à sa santé, elle aurait repris une activité professionnelle à plein temps au plus tard à la fin de la scolarité obligatoire de sa fille. Ainsi, son degré d’invalidité aurait dû être calculé selon la méthode de comparaison des revenus applicable aux personnes salariées à plein temps.
En ce qui concerne le degré d’invalidité dans la sphère professionnelle même pour une part de 80%, la recourante considérait le calcul qu'en a fait l'OAI comme erroné, dans la mesure où son taux d’activité de 80% avait été pris en compte à deux reprises, ce qui la pénalisait.
S’agissant de l’empêchement dans l’activité ménagère, elle estimait que ses limitations fonctionnelles n’avaient pas suffisamment été prises en compte. Pour le surplus, elle n’avait pu prendre connaissance du rapport complémentaire du service extérieur de sorte qu’elle n’était pas en mesure de prendre position sur le nouveau taux d’empêchement dans la sphère ménagère de 39% retenu dans la décision querellée.
38. Dans sa réponse du 9 mai 2014, l’intimé a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il convenait de considérer comme établi au degré de la vraisemblance prépondérante que sans l’atteinte à sa santé, la recourante aurait maintenu son taux d’activité à 80%, compte tenu de son parcours professionnel et familial tel qu’il avait évolué jusqu’au prononcé de la décision querellée.![endif]>![if>
En ce qui concerne le taux d’invalidité dans la sphère professionnelle, la capacité de travail de l’assurée était de 50% alors que son taux d’activité était de 80%. La perte de gain était donc déterminée de la façon suivante : (80-50) / 80 x 100 = 37,5%. L’invalidité pondérée pour la part professionnelle (80%) était donc de 30% (80% x 37,5% = 30%).
L’enquête ménagère remplissait les critères jurisprudentiels pour se voir reconnaître une pleine valeur probante de sorte qu’il n’y avait pas lieu de s’en écarter. D’ailleurs, le degré d’empêchement de la recourante avait été réévalué à 39% après son opposition au projet de décision.
39. Dans ses observations du 23 juin 2014, la recourante a persisté dans ses conclusions. Elle a réaffirmé qu'elle aurait repris un emploi à plein temps une fois que sa fille aurait grandi (elle serait majeure en août 2014) et qu'on ne pouvait donc lui appliquer la méthode mixte d'évaluation de l’invalidité. Quant à l'évaluation de ses empêchements dans la sphère ménagère, elle était largement insuffisante, même telle que réévaluée par l'OAI, au vu de ses limitations fonctionnelles. ![endif]>![if>
40. Le 2 septembre 2014, la chambre de céans a procédé à l'audition de Monsieur Q_, directeur général de B_ de Genève SA de 1996 à janvier 2011. Le témoin a déclaré que l'assurée avait à sa connaissance toujours été satisfaite de son taux d'engagement de 80% et qu'il n'avait pas le souvenir ni n'avait trouvé trace au dossier de l'assurée (auquel il avait eu accès en vue de son audition) que cette dernière, avec laquelle il avait eu un entretien personnel chaque année en janvier, aurait évoqué un souhait futur de passer à 100%, ni que B_ SA lui auraient proposé de passer à 100%, contrairement à ce que l'assurée prétendait. ![endif]>![if>
41. La cause a été gardée à juger au terme de cette audience. ![endif]>![if>

EN DROIT
1.a. Selon l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS
E 2 05
), en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA -
RS 830.1
), relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI -
RS 831.20
). Elle est donc compétente pour statuer sur le présent recours, dirigé contre une décision de l'OAI fondée sur la LAI niant à la recourante le droit à une rente d'invalidité à compter du 1
er
septembre 2011 (étant précisé que cette même décision, non contestée sur ce point, lui octroie une rente entière d'invalidité du 1
er
septembre 2008 au 31 août 2011).
1.b. La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et celles du titre IVA (soit les art. 89B à 89I) de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS
E 5 10
), complétées par les autres dispositions de la LPA en tant que ses articles précités n'y dérogent pas (art. 89A LPA), les dispositions spécifiques que la LAI contient sur la procédure restant réservées (art. 1 al. 1 LAI, cf. notamment art. 69 LAI ).
La décision qu'attaque la recourante a été rendue le 6 mars 2014 et reçue par cette dernière le 7 mars 2014. Déposé par un pli recommandé du 4 avril 2014, le présent recours a été formé dans le délai légal de recours de 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée, soit en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA).
Il contient un exposé des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions de la recourante, et satisfait ainsi aux exigences de forme et de contenu prévues par l’art. 61 let. b LPGA (cf. aussi art. 89B LPA).
La recourante a qualité pour recourir contre la décision attaquée, en tant qu'elle lui refuse des prestations de l'AI auxquelles elle estime avoir droit, car elle est touchée par cette décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (art. 59 LPGA).
1.c. Le présent recours sera donc déclaré recevable.
2. Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF
129 V 1
consid. 1 ; ATF
127 V 467
consid. 1 et les références ; concernant la procédure, à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur [ATF
117 V 93
consid. 6b ; ATF
112 V 360
consid. 4a ; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b]).
Les faits pertinents dans la présente affaire se sont produits entre septembre 2007 et mars 2014 (mois au cours duquel les décisions attaquées ont été rendues), et le litige porte sur la détermination du degré d'invalidité de la recourante à compter du 5 mai 2011 (la décision attaquée ne l'étant pas sur l'octroi d'une pleine rente d'invalidité de septembre 2007 à août 2011, mais sur le refus de toute rente à partir du 1
er
septembre 2011). Dans l'intervalle, la LAI a subi les modifications de la révision du 6 octobre 2006 [5ème révision], entrée en vigueur le 1er janvier 2008 et de la révision dite 6a du 18 mars 2011, entrée en vigueur le 1er janvier 2012 (pour mémoire, la précédente révision de la LAI, du 21 mars 2003 [4ème révision] est entrée en vigueur le 1er janvier 2004). Le droit éventuel aux prestations doit donc être examiné en l'espèce au regard des anciens droits pour les périodes allant respectivement jusqu'au 31 décembre 2007 et 31 décembre 2011, et au regard du nouveau droit pour la période ayant débuté le 1er janvier 2012, dans la mesure de leur pertinence (ATF
130 V 445
et les références; voir également ATF
130 V 329
). Cela étant, ces nouvelles dispositions n'ont pas amené de modifications substantielles sur les sujets pertinents dans la présente affaire, en particulier en matière d'évaluation de l'invalidité (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 249/05 du 11 juillet 2006 consid. 2.1 et Message concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 22 juin 2005, FF 2005 p. 4322). Aussi n'y a-t-il pas en l'espèce de différenciation à faire quant au droit applicable pour déterminer l'invalidité de la recourante respectivement de septembre à décembre 2007, de janvier 2008 à décembre 2012 et de janvier 2013 à mars 2014.
3.a. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). L'incapacité de gain représente quant à elle toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain ; de plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
Pour les personnes sans activité rémunérée, qui sont aussi couvertes par la LAI, la loi consacre une conception particulière de l'invalidité, qui substitue la capacité de travail à la capacité de gain. Est déterminant l'empêchement, causé par l'atteinte à la santé, d'accomplir les travaux habituels, comme la tenue du ménage, l'éducation des enfants, les achats (art. 8 al. 3 LPGA, auquel renvoie l'art. 5 al. 1 LAI).
Les deux approches sont combinées pour juger de l'invalidité d'une personne dont l'atteinte à la santé impacte à la fois sa capacité de gain et sa capacité d'accomplir ses travaux habituels, d'une façon relevante parce que même à défaut d'une telle atteinte ladite personne n'exercerait une activité lucrative qu'à temps partiel.
La notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est en tout état une notion économique et non médicale ; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF
110 V 273
consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est pas à elle seule déterminante ; elle n'est prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 654/00 du 9 avril 2001 consid. 1).
3.b. L'invalidité n'en comprend pas moins un aspect médical, puisqu'elle doit résulter d'une atteinte à la santé physique, psychique ou mentale. Aussi est-il indispensable, pour qu'ils puissent se prononcer sur l'existence et la mesure d'une invalidité, que l’administration ou le juge, sur recours, disposent de documents que des médecins, éventuellement d’autres spécialistes, doivent leur fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé de l'assuré et à indiquer si, dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, du fait de ses atteintes à sa santé, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de l’assuré (ATF
125 V 256
consid. 4 et les références).
Selon le principe de libre appréciation des preuves, valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF
125 V 351
consid. 3).
Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré (ATF
125 V 351
consid. 3b/ee).
4.a. Selon la jurisprudence, une décision par laquelle l'assurance-invalidité, comme en l'espèce, accorde une rente d'invalidité avec effet rétroactif et, en même temps, en prévoit l'augmentation, la réduction ou la suppression à partir d'échéances déterminées, correspond à une décision de révision au sens de l’art. 17 LPGA (ATF
130 V 343
consid. 3.5.2 ; ATF
125 V 413
consid. 2d et les références; VSI 2001 p. 157 consid. 2). Selon cette disposition légale, tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF
130 V 343
consid. 3.5 ; ATF
113 V 273
consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral
9C_1006/2010
du 22 mars 2011 consid 2.2).
4.b. En l’occurrence, l'intimé a retenu, en se fondant sur l'appréciation des Drs N_ et O_, que la recourante présentait, en raison de ses atteintes à la santé somatiques, une incapacité de travail totale dans toute activité dès le 29 septembre 2007, mais qu'elle disposait, dès le 5 mai 2011, d'une capacité de travail de 50% dans son activité habituelle et dans une activité adaptée (cf. le rapport desdits médecins du 20 février 2013).
Le rapport des Drs N_ et O_ repose sur un examen de la recourante effectué le 8 janvier 2013 et l’étude de son dossier médical. L’anamnèse est détaillée et les plaintes de la recourante ont été prises en considération. Le rapport d'examen est en outre bien motivé puisqu’il explique pourquoi les diagnostics précités ont été retenus et leurs répercussions sur la capacité de travail de la recourante. Leurs conclusions sont dûment motivées. Une pleine valeur probante peut et doit être reconnue à ce rapport d’examen.
Au vu des pièces versées au dossier, il n’existe pas d'élément susceptible d’ébranler sérieusement les conclusions retenues par lesdits examinateurs, en particulier quant au fait que la capacité de travail de la recourante a passé de 0% à 50% dès mai 2011. Lors de l'examen qu'il a effectué de la recourante le 5 mai 2011, le Dr E_ a effectivement constaté une stabilisation des lésions résultant de l'accident du 2 août 2010, de sorte qu'il n'y avait plus aucune aggravation (rapport du 6 mai 2011). La capacité de travail de 50% correspond en outre aussi à l'appréciation émise par le Dr F_ (rapport du 15 août 2012).
C'est donc à juste titre, ainsi que l'admet d'ailleurs la recourante, que l'intimé a retenu que la recourante présentait, en raison de ses atteintes à sa santé, une capacité de travail nulle du 29 septembre 2007 au 4 mai 2011 et une capacité de travail de 50% dans son activité habituelle et dans toute activité adaptée dès le 5 mai 2011.
Compte tenu de la composante économique déterminante de l'invalidité (consid. 3.a), il ne s'ensuit pas forcément que la recourante présentait un degré d'invalidité de 50% dès le 5 mai 2011 (étant en outre rappelé qu'il n'est ni contesté ni contestable que sa capacité de travail nulle pour la période antérieure à cette date, depuis le 29 septembre 2007, l'avait rendue invalide à un degré lui ouvrant le droit à une rente entière d'invalidité). Il convient d'examiner le degré d’invalidité que présentait la recourante compte tenu de l'amélioration de sa capacité de travail dès mai 2011.
5.a. L’assuré a droit à une rente entière d'invalidité s’il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins (art. 28 al. 2 LAI).
Pour évaluer le taux d'invalidité, il faut déterminer quelle méthode appliquer en fonction du statut du bénéficiaire potentiel de la rente, à savoir s'il s'agit d'un assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, d'un assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel ou d'un assuré non actif. Cet examen conduit à appliquer respectivement la méthode générale de comparaison des revenus, la méthode mixte ou la méthode spécifique (art. 28a LAI, en corrélation avec les art. 27 ss RAI ; ATF
137 V 334
consid. 3.1). Ces trois méthodes peuvent certes aboutir à des taux d'invalidité différents, impliquant des conséquences assécurologiques différentes, qui n'autorisent pas à conclure à des inégalités dès lors qu'elles ont été voulues par le législateur en considération de la diversité des situations considérées (ATF 137 V 334 consid. 5.5.1).
5.b. L'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces trois catégories en fonction de ce qu'il aurait fait dans les mêmes circonstances si l'atteinte à la santé n'était pas survenue (ATF
137 V 334
consid. 3.2).
Pour déterminer voire circonscrire le champ d'activité probable de l'assuré s’il était demeuré valide, il faut tenir compte d'éléments tels que la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels, étant précisé qu’aucun de ces critères ne doit recevoir la priorité d’entrée de jeu (ATF
117 V 194
consid. 3b; Pratique VSI 1997 p. 301 ss consid. 2b).
La question du statut de l'assuré doit être tranchée sur la base de l'évolution de sa situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse. Cependant, pour admettre l'éventualité que l'assuré aurait repris une activité lucrative partielle ou complète jusqu'à ce moment-là, il faut des éléments dont la force probante atteigne le degré de vraisemblance prépondérante reconnu habituellement en droit des assurances sociales (ATF
130 V 393
consid. 3.3 et ATF
125 V 146
consid. 2c ainsi que les références). Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF
130 III 321
consid. 3.2 et 3.3, ATF
126 V 353
consid. 5b, ATF
125 V 193
consid. 2). Il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF
126 V 319
consid. 5a).
6. En l'espèce, la recourante est célibataire et mère d'une fille née en août 1996. Elle a suivi la scolarité obligatoire, puis effectué une première année d'apprentissage d'employée de commerce, formation qu'elle a interrompue pour suivre, avec succès, celle d'employée de bureau. C'est dans ce domaine qu'elle a travaillé de la fin de son apprentissage, en 1983, à la fin octobre 2009 (période dont, en termes d'expérience professionnelle, il faut retrancher quelque deux ans d'arrêt de travail), essentiellement comme standardiste, réceptionniste, facturiste, en dernier lieu comme employée de bureau à B_ de Genève SA. Elle a travaillé à 80% à tout le moins depuis 2001, alors que sa fille avait près de cinq ans. Avec un revenu mensuel, pour un 80%, de CHF 4'500.- en 2007 (CHF 4'537.- en 2008, CHF 4'652.- en 2009, CHF 4'702.- en 2010), payé treize fois l'an, et la pension pour sa fille (CHF 350.-), la recourante avait une situation financière convenable, ne la contraignant pas à rechercher un plein temps professionnel. Une activité lucrative exercée à 80% résultait pour elle d'un choix personnel, effectué sans doute afin d'avoir de la disponibilité pour l'éducation de son enfant, mais aussi pour avoir le temps de tenir son ménage et de profiter des agréments qu'un 80% d'activité professionnelle offre sans requérir un lourd sacrifice financier.
Il n'apparaît pas que sa situation personnelle et financière commandait qu'elle prenne un emploi à plein temps lorsque sa fille "aurait grandi" (pour reprendre l'expression, peu précise, utilisée par la recourante), soit par exemple, pour prendre des échéances imaginables, lorsque sa fille aurait acquis la majorité, en août 2014, et elle-même aurait 45 ans, ou atteint 16 ans révolus, en août 2012 (pour retenir l'âge à partir duquel, selon la jurisprudence [ATF
134 III 577
consid. 4 ; ATF non publié
5A_397/2012
consid. 2.2 du 23 août 2012], il peut en règle générale être exigé d'un époux divorcé ayant la charge d'un enfant qu'il prenne ou reprenne une activité lucrative à plein temps) et elle-même aurait 43 ans. Sa formation et son expérience professionnelle ne présentent par ailleurs pas de particularités amenant à penser que la recourante aurait très probablement cherché, à ces échéances là ou même plus tard, à exercer une activité lucrative à plein temps et à renoncer aux avantages d'un temps partiel de 80%.
L'imprécision susrappelée dont la recourante fait montre quant au moment à partir duquel, prétend-elle, elle aurait cherché à travailler à 100% (à savoir lorsque sa fille "aurait grandi") paraît révélatrice d'une possibilité envisagée plutôt que d'un projet bien arrêté. De plus, même s'il est vrai qu'elle avait indiqué à la collaboratrice de l'OAI en charge de l'enquête économique sur le ménage, le 11 juin 2013, qu'elle voulait reprendre une activité à 100% lorsque sa fille "aurait grandi", la recourante ne fait pas valoir d'éléments concrets pour prouver cette intention, sinon celui que son dernier employeur l'avait "approchée plusieurs fois avant l'accident de septembre 2007 pour qu'elle augmente son temps de travail à 100%, ce qu'elle avait refusé à l'époque pour pouvoir s'occuper de sa fille le mercredi", fait toutefois démenti par ledit employeur (s'appuyant sur ses souvenirs et les éléments figurant ou qui, en cas d'évocation de ce sujet, auraient dû figurer dans les rapports d'entretien et le dossier de la recourante auprès dudit employeur, et n'ayant au demeurant aucun intérêt à nier de telles propositions ou demandes si elles avaient effectivement été faites).
S'ajoute à ces considérations, non sans donner un côté opportuniste à l'argument, le fait que la recourante, quoiqu'alors déjà assistée d'un avocat, n'a pas fait mention de cette intention de reprise d'une activité à 100% dans ses observations du 19 septembre 2013 sur le projet de décision de l'OAI, qui retenait déjà explicitement que sans atteinte à la santé elle aurait continué à exercer une activité d'employée de bureau à 80% et à consacrer les 20% restants à ses travaux habituels de ménagère. Sans doute n'était-elle pas forclose pour évoquer cette intention dans son recours, daté du 3 avril 2014, contre la décision de l'OAI fondée sur la même prémisse, mais elle n'écarte pas l'impression qui en résulte qu'elle l'a fait après avoir pris conscience que la réévaluation de ses empêchements pour accomplir ses tâches ménagères effectuée par l'OAI (à la suite d'un nouvel avis de son service externe) et le rejet de ses autres arguments ne suffisaient juste pas à lui faire atteindre le seuil de 40% d'invalidité ouvrant le droit à un quart de rente de l'assurance-invalidité (art. 28 al. 2 LAI).
7. La chambre de céans retient, dans ces conditions, que s'il n'est certes pas impossible que, sans atteinte à sa santé, la recourante aurait repris un plein temps une fois sa fille suffisamment autonome, il n'est pas établi avec un degré de vraisemblance suffisant (soit celui de la vraisemblance prépondérante) qu'elle en a véritablement eu la ferme intention, ni a fortiori qu'elle aurait effectivement concrétisé un tel projet.
Aussi est-ce à bon droit que l'OAI a retenu que la recourante a le statut d'un assuré qui exercerait, sans atteinte à la santé, une activité lucrative à temps partiel (en l'espèce à 80%) et consacrerait le temps restant (en l'occurrence de 20%) à ses travaux habituels non professionnels, résumés sous l'expression d'activités ménagères. C'est donc bien la méthode mixte de détermination de son invalidité qu'il faut appliquer (consid. 3 in fine et 4).
8. Pour évaluer les empêchements d'un assuré dans l’accomplissement de ses travaux habituels, il y a lieu, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'appliquer la méthode spécifique de comparaison des types d'activité (ATF
137 V 334
consid. 4.2). L'enquête ménagère que l'administration doit effectuer à cette fin au domicile de la personne assurée constitue en règle générale une base appropriée et suffisante. En ce qui concerne la valeur probante d’un tel rapport d’enquête, il est essentiel qu’il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il s’agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause l’appréciation de l’auteur de l’enquête que s’il est évident qu’elle repose sur des erreurs manifestes (ATF
128 V 93
). Le seul fait que la personne désignée pour procéder à l’enquête se trouve dans un rapport de subordination vis-à-vis de l’office AI ne permet pas encore de conclure à son manque d’objectivité et à son parti pris. Des doutes émis quant à l’impartialité de l’évaluation ne peuvent être retenus que s'il existe des circonstances particulières les justifiant objectivement (à propos des rapports et expertises des médecins internes des assurances, cf. ATF
125 V 351
consid. 3b/ee).
La fixation de l’invalidité dans les travaux habituels ne saurait reposer sur une évaluation médico-théorique. Le facteur déterminant pour évaluer l’invalidité des assurés n’exerçant pas d’activité lucrative consiste en effet dans l’empêchement d’accomplir les travaux habituels, lequel est déterminé compte tenu des circonstances concrètes du cas particulier. C’est pourquoi il n’existe pas de principe selon lequel l’évaluation médicale de la capacité de travail l’emporte d’une manière générale sur les résultats de l’enquête ménagère. Selon la jurisprudence, une telle enquête a valeur probante et ce n’est qu’à titre exceptionnel, singulièrement lorsque les déclarations de l’assuré ne concordent pas avec les constatations faites sur le plan médical, qu’il y a lieu de faire procéder par un médecin à une nouvelle estimation des empêchements rencontrés dans les activités habituelles (VSI 2001, p. 158, consid. 3c ; ATFA non publiés du 6 septembre 2004, I 249/04, consid. 5.1.1 et du 26 juillet 2004, I 155/04, consid. 3.2).
Aux conditions posées par la jurisprudence mentionnée ci-dessus (ATF
128 V 93
), l’enquête sur les activités ménagères à laquelle procède l’administration a valeur probante (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I.151/03 du 10 juin 2003). Elle n’est toutefois pas un moyen de preuve adéquat lorsque l’empêchement résulte de troubles d’ordre psychique (VSI 2001 p. 159 consid. 3d). En effet, le questionnaire servant à fixer l’invalidité des assurés travaillant dans le ménage est conçu de manière à évaluer le handicap découlant d’atteintes à la santé physique. Il n’est pas propre à permettre l’évaluation des limitations liées à des troubles psychiques ; les constatations médicales relatives à la capacité de travail raisonnablement exigible sont plus aptes qu’une enquête économique à fixer l’empêchement que causent de tels troubles pour l’accomplissement des travaux habituels (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I.311/03 du 22 décembre 2003).
9. En l'espèce, il sied de relever préliminairement que n'est pas contestée ni n'apparaît contestable la pondération qu'a faite l'OAI des diverses activités ménagères, sur la base du rapport d'enquête économique sur le ménage établi le 17 juin 2013 par sa collaboratrice spécialisée en la matière. Il n'y a pas lieu de s'écarter de cette pondération, qui attribue les pourcentages respectifs de 2% à la conduite du ménage, 43% à l'alimentation, 15% à l'entretien du logement, 7% aux emplettes et courses diverses, 13% à la lessive et l'entretien des vêtements, 10% aux soins aux enfants ou autres membres de la famille, et 10% aux autres activités ménagères.
La recourante conteste en revanche l'évaluation que l'OAI, sur la base dudit rapport corrigé sur ce point le 19 novembre 2013, a retenue des empêchements qu'elle rencontre du fait de son atteinte à la santé pour accomplir ses tâches ménagères. D'après elle, l'OAI a minimisé l'impact de ses limitations fonctionnelles, admises par le SMR, à savoir, en considération de ses problèmes affectant le rachis, la nécessité d'alterner deux fois par heure les positions assise et debout, de ne pas devoir soulever et porter régulièrement des charges excédant 5 kg, de ne pas devoir travailler en porte-à-faux statique prolongé du tronc, de ne pas être exposée à des vibrations, de ne pas devoir faire des mouvements répétés de flexion-extension de la nuque ni de rotation rapide de la tête, de ne pas devoir être en position prolongée de flexion ou extension de la nuque, ainsi que, en considération de ses problèmes affectant les membres inférieurs, la nécessité de ne pas devoir faire des génuflexions répétées, ni de devoir franchir des escabeaux ou échelles ou régulièrement des escaliers, ni de devoir marcher en terrain irrégulier, ni de devoir marcher ou rester en position debout plus de dix minutes d'affilée, et de devoir le cas échéant marcher et rester debout pendant ce laps de temps avec une canne et une chaussure adaptée ne permettant que l'application du talon droit sur le sol.
La contestation que soulève la recourante à propos de l'évaluation de ses empêchements à exercer ses tâches ménagères ne porte cependant pas sur la mesure de l'aide jugée exigible de sa fille, fixée à 10% pour les postes respectifs de l'alimentation, de l'entretien du logement, des emplettes et courses diverses et de la lessive et l'entretien des vêtements (mais 0% pour les autres postes). La chambre de céans - qui n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 69 al. 1 phr. 2 et art. 89A LPA), ni même d'ailleurs par leurs conclusions, pouvant ainsi, s'il y a lieu et alors après invitation des parties à se déterminer sur une telle éventualité, procéder à une
reformatio in pejus
ou statuer
ultra petita
(art. 61 let. d LPGA ; art. 89E LPA) - n'en indique pas moins que ladite exigibilité (qui, rapportée à l'ensemble des tâches ménagères dûment pondérées, ne représente qu'un 7,8%) apparaît raisonnable et même plutôt modérée pour une fille âgée de 16 ans et plus (la période pertinente débutant en l'espèce en septembre 2011). Il sied cependant de relever qu'à partir du moment - qu'il n'y a pas lieu de déterminer en l'état sinon pour dire qu'il n'est pas actuel et n'apparaît pas proche à ce jour - où plus aucune aide ne pourra être exigée de la fille de la recourante et où cette dernière se retrouverait seule pour accomplir ses tâches ménagères, il n'est théoriquement pas exclu que son taux global d'empêchement d'accomplir lesdites activités doive être revu légèrement à la hausse et puisse impliquer une légère majoration de son taux d'invalidité (au demeurant sans qu'on puisse exclure que la nouvelle pondération des activités ménagères devant résulter d'un 0% au lieu d'un 10% pour la rubrique "soins aux enfants ou aux autres membres de la famille", voire d'autres évolutions de la situation personnelle de la recourante, ne viennent neutraliser cet effet sinon même produire un effet inverse).
10. A la vérité, la contestation que fait la recourante du taux de ses empêchements d'accomplir ses tâches ménagères est toute générale. Elle se limite à une affirmation, nullement étayée par un quelconque avis autorisé, que l'impact de ses limitations sur ses capacités d'exercer lesdites tâches est sous-estimé par l'OAI.
Les limitations susrappelées sont certes nombreuses et non anodines. Il faut voir cependant que l'OAI, après avoir revu à la hausse leur impact sur ses possibilités d'accomplir certaines de ses activités ménagères (soit celles de l'entretien du logement et des soins aux enfants), non seulement a tenu compte de ces limitations sur le plan du principe, mais encore leur a accordé une ampleur considérable, puisqu'il a retenu, déduction faite le cas échéant d'une exigibilité de 10% de la fille de la recourante, un taux de 38% pour l'alimentation, 71,75% pour l'entretien du logement, 30% pour les emplettes, 42% pour la lessive et l'entretien des vêtements, 20% pour les soins aux enfants ou aux autres membres de la famille, et 20% pour les activités regroupées sous la rubrique "divers".
L'enquêtrice, spécialisée en matière d'enquête économique sur le ménage, s'est rendue au domicile de la recourante, y a rencontré cette dernière, a entendu ses remarques, et a été au courant de ses capacités de travail définies par le SMR. Elle a pu se prononcer en pleine connaissance de sa situation personnelle et familiale, ainsi que de son environnement. Son rapport du 17 juin 2013 et sa note de travail correctrice du 19 novembre 2013 décrivent dans le détail, rubrique par rubrique, les possibilités et difficultés de la recourante d'accomplir les activités ménagères ainsi catégorisées. Ils sont dûment motivés. Ils satisfont aux exigences fixées par la jurisprudence pour se voir reconnaître une pleine force probante (consid. 8).
Les taux d'empêchements retenus par l'OAI, sur la base desdits rapports, sont donc avalisés par la chambre de céans, étant en outre précisé que c'est aussi avec raison que l'OAI - point évoqué dans les observations de la recourante sur le projet de décision de l'OAI, mais pas repris dans son recours contre la décision rendue, ni dans sa réplique - n'a pas retenu de limitation fonctionnelle ou affection invalidante sur le plan psychiatrique, l'appréciation qu'a faite le SMR à ce sujet, à la suite de l'examen clinique rhumatologique et psychiatrique du 8 janvier 2013, apparaissant fondée et ne se trouvant pas contredite par des éléments et en particulier des avis médicaux autorisés.
C'est ainsi à bon droit que l'OAI a retenu un taux d'empêchement pondéré (tenant compte des exigibilités) de 39%, taux à rapporter au pourcentage de 20% que représente la part des travaux habituels non professionnels ou activités ménagères de la recourante, et donc que le degré d'invalidité de cette dernière pour ladite part est de 7,8%.
11. Il reste à examiner si le degré d'invalidité qu'a déterminé l'OAI pour la part professionnelle de 80% de la recourante est correct.
Cette dernière ne conteste pas qu'elle a une capacité de travail résiduelle de 50% depuis le 5 mai 2011, en particulier dans un poste de secrétaire (c'est-à-dire dans son activité professionnelle pratiquée jusqu'à son premier accident en septembre 2007) ou toute autre activité adaptée à ses limitations, telle que l'avaient retenu le Dr F_ dans son rapport du 15 août 2012, les Dr N_ et O_ dans leur rapport du 20 février 2013 et le SMR dans son rapport du 1
er
mars 2013. La chambre de céans ne voit pas de raison de s'écarter de cette appréciation.
La recourante critique en revanche, pour le cas où elle devrait se voir reconnaître un statut mixte (ce qui est le cas [consid 5 à 7]), le mode de calcul adopté par l'OAI pour déterminer le degré d'invalidité afférent à sa part d'activité professionnelle, aboutissant à un 30%, estimant que ce résultat procède d'une prise en compte à tort à double du taux d'activité de 80% retenu par l'OAI. Elle avait déjà soulevé cet argument dans ses observations du 19 septembre 2013 sur le projet de décision de l'OAI, mais ce dernier a maintenu son calcul, à vrai dire sans l'expliquer mais en affirmant (comme l'avait déjà fait sa "cellule monitoring" dans une note du 19 juillet 2013) que dès lors que son activité habituelle exigible était de 50%, sa perte de gain, soit son degré d'invalidité, devait s'évaluer d'abord en divisant la différence de 30% entre son taux d'activité déterminant et son taux d'activité exigible (donc 80% - 50% = 30 %) par son taux d'activité déterminant (donc 80%), ce qui donne 37,5% (soit 30% / 80% = 37,5%), puis en multipliant le résultat de cette division par son taux d'activité déterminant pour tenir compte de sa part professionnelle de 80%, ce qui donne une invalidité pondérée dans le domaine professionnel de 30% (37,5% x 80% = 30%).
12. Lorsqu'un assuré a un statut mixte, son degré d'invalidité se détermine en appliquant la méthode mixte, combinant la méthode générale de comparaison des revenus pour la part professionnelle et la méthode spécifique de l'enquête économique sur le ménage pour la part restante dite des travaux habituels (consid. 8 à 10).
La méthode de comparaison des revenus consiste à comparer les revenus hypothétiques que l'assuré pourrait réaliser respectivement sans invalidité et malgré son invalidité en exerçant une activité raisonnablement exigible sur un marché du travail équilibré entrant en considération (art. 16 al. 1 LPGA). La différence entre ces deux revenus hypothétiques, multipliée par 100, est divisée par le revenu sans invalidité pour déterminer le degré d'invalidité. Le résultat de cette opération est ensuite rapporté au pourcentage de la part professionnelle de l'assuré pour déterminer son degré d'invalidité propre à ladite part, en l'occurrence à 80% (degré d'invalidité auquel s'ajoutera celui en l'espèce de 7,8% propre à la part de 20% des activités ménagères de la recourante [consid. 10], pour obtenir son taux global d'invalidité et, partant, déterminer son droit à une rente d'invalidité).
Lorsque les revenus avec et sans invalidité se basent tous deux sur le même salaire, il est superflu de chiffrer lesdits revenus avec exactitude, car en pareil cas le degré d'invalidité se confond avec celui de l'incapacité de travail (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I.151/06 du 29 juin 2007 consid. 7.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I.1/03 du 15 avril 2003 consid. 5.2).
S'il n'est pas possible de déterminer de façon fiable les revenus hypothétiques de l'assuré sans invalidité et avec invalidité, il faut appliquer une méthode extraordinaire pour déterminer le taux d'invalidité (ATF
128 V 29
à propos de l'appréciation des effets sur la capacité de gain d'un indépendant de la diminution de sa capacité de rendement due à l'invalidité ; arrêt du Tribunal fédéral
8C_346/2012
du 24 août 2013), consistant à effectuer une comparaison des champs d'activités pertinents pour déterminer les activités que l'assuré pourrait exercer avec et sans atteinte à la santé, puis à appliquer à chaque activité ainsi établie le salaire de référence usuel dans la branche, ce qui permet ensuite de déterminer le revenu sans invalidité et avec invalidité et de les comparer de la même manière que dans la méthode générale de comparaison des revenus.
13.a. En l'espèce, il n'y a pas en soi d'obstacle à l'application de la méthode générale de comparaison des revenus, mais il est aussi possible d'appliquer la sous-variante de la méthode de comparaison en pour-cent dès lors que, de façon d'ailleurs non contestée, c'est dans un emploi tout à fait similaire à celui qu'elle occupait antérieurement que la recourante dispose, depuis mai 2011, d'une capacité de travail résiduelle, si bien que c'est le même salaire qui doit être pris pour référence pour comparer ses revenus avec et sans invalidité, pour sa part professionnelle.
13.b. Le 50% de capacité de travail résiduelle reconnue à la recourante dès la date précitée est un pourcentage absolu, à comprendre par rapport à un plein temps d'activité professionnelle. L'incapacité de travail qui en résulte, qui est également de 50%, se rapporte aussi à un plein temps. Elle ne se confond pas avec la perte de gain subie par la recourante dès lors que son taux d'activité professionnelle déterminant n'est pas de 100%. Et sa perte de gain ne saurait non plus se déterminer simplement en multipliant son taux d'activité professionnelle déterminant par son taux d'incapacité de travail (soit, en l'espèce, 80% par 50%, qui donnerait 40% [80% x 50% = 40%]). En effet, l'obligation incombant à l'assurée de diminuer le dommage (ATF
123 V 230
consid. 3c ; ATF
115 V 38
; ATF
114 V 281
consid. 3 ; ATF
111 V 235
consid. 2a ; cf. aussi MAURER, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, t. II p. 377 ; MEYER-BLASER, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, thèse Berne 1985, p. 131) implique qu'on détermine sa perte de gain en retenant qu'elle est censée mettre en œuvre pleinement sa capacité résiduelle de travail. Elle ne présente d'incapacité de gain que si et dans la mesure où sa capacité de travail résiduelle est inférieure au taux auquel elle exercerait son activité professionnelle sans atteinte à la santé (ATF
137 V 334
consid. 5.5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I.151/06 du 29 juin 2007 consid. 7.2.1 ; ATF
125 V 146
; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I.156/04 du 13 décembre 2005 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I.417/92 du 19 mai 1993). Aussi l'incapacité de gain subie par la recourante dans sa sphère professionnelle correspond-elle à la différence entre son taux d'activité professionnelle sans atteinte à la santé (soit 80%) et celui de sa capacité de travail résiduelle (soit 50%), ce qui donne en l'occurrence 30% (80% - 50% = 30%), degré d'invalidité auquel il y a lieu d'ajouter le degré d'invalidité propre à la sphère ménagère (qui est de 7,8% [consid. 10]). Le taux global d'invalidité de la recourante est ainsi de 37,8%, arrondi à 38%.
C'est ainsi que dans l'arrêt précité I.151/06 du 29 juin 2007, le Tribunal fédéral a non seulement calculé, mais aussi expliqué le taux d'invalidité global de 31% à retenir pour une assurée qui, pour la période considérée dans la cause lui étant soumise, présentait une capacité de travail résiduelle de 50% et aurait, sans atteinte à la santé, consacré 72% de son temps à l'exercice d'une activité lucrative et le 28% restant à l'accomplissement de ses travaux ménagers, avec, dans ce domaine-ci, un empêchement global de 31,58%. Ce résultat s'obtient, indiquait-il, par la soustraction des 50% de capacité résiduelle de travail de l'assurée concernée à ses 72% d'activité professionnelle déterminants, donnant donc 22% (72% - 50% = 22%), représentant le degré d'invalidité afférent à la part professionnelle de 72%, auquel il fallait encore ajouter le degré d'invalidité propre à la part des travaux habituels, à savoir 8,84% (arrondi à 9%), soit le produit de la multiplication du taux d'activité ménagère de 28% par le taux global d'empêchement de 31,58% dans ce domaine-ci, la somme de ces deux taux d'invalidité s'élevant à 31%.
13.c. En l'espèce, l'OAI arrive au même résultat d'un degré global d'invalidité de 38% (consid. 13.a), constitué d'un 30% d'invalidité afférent à la part professionnelle et d'un 8% relatif à la part des travaux habituels, certes par le détour d'une apparente double prise en compte du taux d'activité professionnelle déterminant de 80%. Il a en effet déterminé le degré d'invalidité pour la sphère professionnelle de 80% en divisant, dans un premier temps, la différence entre le taux d'activité déterminant de la recourante et son taux d'activité exigible, soit 30% (80% - 50% = 30 %), par son taux d'activité déterminant (donc 80%), ce qui donne 37,5% (30% / 80% = 37,5%), puis en multipliant le résultat de cette division par le taux d'activité déterminant de la recourante pour tenir compte de sa part professionnelle de 80%, ce qui donne une invalidité pondérée dans le domaine professionnel de 30% (37,5% x 80% = 30%), résultat auquel il faut additionner le degré d'invalidité propre à la sphère ménagère de 7,8% (arrondi à 8%), qui donne la somme de 38%.
C'est la méthode de calcul qu'a suivie le Tribunal fédéral dans l'ATF précité 137 V 334 (par lequel il confirme sa jurisprudence sur la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité), dans un cas quasi identique, s'agissant des données pertinentes, à celui de la recourante, à savoir celui d'une assurée qui, sans atteinte à la santé, aurait exercé une activité professionnelle à 80% et vaqué à ses activités ménagères le 20% restant de son temps, et qui, du fait de ses atteintes à sa santé, présentait une capacité de travail résiduelle de 50% et une entrave de 25% dans l'accomplissement de ses travaux habituels. Il a fait le calcul suivant pour déterminer le degré global d'invalidité de l'intéressée : ([80% - 50%] / 80% x 80%) + 20% x 25% = (30% / 80%) x 80% + (20% x 25%) = (37,5% x 80%) + 5% = 30% + 5% = 35%. Et il a précisé que l'application de la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité n'a pas pour conséquence de procéder à une double pondération du degré d'invalidité relatif à la part consacrée à l'activité lucrative. En effet, a-t-il indiqué, il s'agit dans une première étape de calculer le degré d'invalidité effectif de la personne assurée, dans le respect du but et de l'esprit de l'assurance-invalidité, puis, dans une seconde étape, de pondérer les champs d'activité (ATF
137 V 334
consid. 5.5.5). La double application du taux d'activité déterminant (ici de 80%), une fois comme quotient et une autre fois comme multiplicateur, disparaît dans la solution plus directe retenue dans l'arrêt I.151/06 du 29 juin 2007 (consid. 13.a).
13.d. On arriverait logiquement au même résultat par une comparaison des revenus chiffrés (indiqués ci-dessous pour l'année 2010, étant toutefois précisé que les mêmes proportions résulteraient de données afférentes à l'année 2011, qui serait ici pertinente puisque c'est l'année au cours de laquelle la recourante a retrouvé une capacité de travail de 50%), à savoir une comparaison entre :
· le revenu annuel sans invalidité, donc celui que la recourante réaliserait au taux d'activité qu'elle aurait (80%), si elle ne subissait pas d'atteinte à sa santé, soit CHF 61'126.- (CHF 4'702.- x 13), ![endif]>![if>
· et son revenu annuel d'invalide en mettant pleinement à profit sa capacité de travail résiduelle de 50% dans son activité habituelle, à savoir CHF 38'203.75 (CHF 76'407.50 x 50%), étant entendu que, rapporté à un plein temps, son revenu annuel serait de CHF 76'407.50 ([CHF 61'126.- / 80] x 100), ![endif]>![if>
· comparaison donnant une différence de CHF 22'922.25, ![endif]>![if>
· représentant une perte de gain de 37.5% ([CHF 22'922.25/CHF 61'126.-] x 100), ![endif]>![if>
· taux à appliquer à une part professionnelle de 80%, donnant un degré d'invalidité afférent à cette part de 30%, ![endif]>![if>
· degré d'invalidité auquel doit s'ajouter le degré d'invalidité de 7.8% (arrondi à 8%) propre à la sphère des travaux habituels, donnant un degré d'invalidité total de 38%. ![endif]>![if>
13.e. Un degré d'invalidité de 38% n'ouvre pas de droit à une rente d'invalidité, le seuil minimal étant de 40%, donnant droit à un quart de rente (art. 28 al. 2 LAI ; consid. 5.a).
C'est donc à bon droit que l'OAI a supprimé à la recourante tout droit à une rente d'invalidité dès le 1
er
septembre 2011, à savoir avec un effet de la modification de sa capacité de travail différé de trois mois, survenue en l'espèce dès le 5 mai 2011 (art. 88a du règlement sur l'assurance-invalidité, du 17 janvier 1961, en abrégé : RAI –
RS 831.201
).
14.a. Le présent recours doit donc être rejeté.
14.b. De façon générale, la procédure devant la chambre de céans est gratuite, sous réserve de la possibilité de mettre des émoluments de justice et les frais de procédure à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté (art. 61 let. a LPGA ; art. 89H al. 1 LPA). Tel n’est cependant pas le cas, en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, de la procédure de recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le Tribunal cantonal des assurances [soit, dans le canton de Genève, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (art. 134 al. 1 let. a ch. 2 LOJ)]. Le montant des frais susceptible d’être mis à la charge des parties dans une telle procédure devant se situer entre CHF 200.- et CHF 1'000.-, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 69 al. 1bis LAI).
En l'espèce, un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge de la recourante, toutes ses conclusions étant rejetées, y compris, vu l'issue donnée au recours, celle tendant à l'octroi de dépens (et à l'exception, non pertinente à cet égard, de celle tendant à la confirmation de la décision attaquée sur la question non litigieuse de l'octroi d'une rente entière d'invalidité pour la période du 1
er
septembre 2008 au 31 août 2011, se trouvant confirmée par le rejet du recours).
Il ne sera pas alloué d’indemnité aux parties.