Decision ID: 4ed575fb-4778-4c80-977f-ebf7146ac4fd
Year: 2013
Language: de
Court: ZH_OG
Chamber: ZH_OG_002
Canton: ZH
Region: Zürich
Law Area: penal_law

betreffend Verwahrungsüberprüfung
Nichtigkeitsbeschwerde gegen einen Beschluss des Obergerichts des Kantons Zürich, III. Strafkammer, vom 5. Juni 2012 (UG070045)
- 2 -
Beschluss der Vorinstanz:
1. Es wird keine therapeutische Massnahme im Sinne von Art. 59 - 61 oder
Art. 63 StGB angeordnet und die mit Urteil des Geschworenengerichtes des
Kantons Zürich vom 19. Mai 1998 nach Art. 43 Ziff. 1 Abs. 2 aStGB ange-
ordnete Verwahrung wird nach neuem Recht weitergeführt.
2. Es wird keine Gerichtsgebühr erhoben.
3. Die Kosten der amtlichen Verteidigung, über deren Höhe mit nachträglicher
Verfügung entschieden wird, werden auf die Gerichtskasse genommen.
Beschwerdeanträge:
a) Des Verteidigers des Beschwerdeführers:
(Urk. 1 S. 2)
1. Es sei eine therapeutische Massnahme im Sinne von Art. 59 Abs. 3
StGB anzuordnen, da die Voraussetzungen der Verwahrung gemäss
Art. 43 Ziff. 1 Abs. 2 aStGB nicht mehr gegeben sind.
2. Eventuell sei der Beschluss vom 5.6.2012 aufzuheben und zur Neube-
urteilung an die III. Strafkammer des Obergerichts zurück zu weisen,
unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten des Staates.
b) Des Vertreters der Oberstaatsanwaltschaft:
(Urk. 8 S. 1)
1. Der Beschluss der Vorinstanz vom 5. Juni 2012 sei zu bestätigen und
die damit angeordnete Verwahrung nach neuem Recht weiterzuführen.
- 3 -
2. Eventualiter sei bei Aufhebung des vorinstanzlichen Beschlusses ein
Zweitgutachten einzuholen und der Beschwerdeführer persönlich an-
zuhören.
3. Die Eingabe des Beschwerdeführers (Schreiben med. pract. B._,
Beilage 1) sei aus dem Recht zu weisen.
--------------------------------------------------

Das Gericht erwägt:
I.
Prozessgeschichte
1. Der Beschwerdeführer wurde mit Urteil des Geschworenengerichts des
Kantons Zürich vom 19. Mai 1998 des mehrfachen versuchten Mordes im Sinne
von Art. 112 StGB i.V.m. Art. 22 Abs. 1 aStGB, der mehrfachen schweren Körper-
verletzung im Sinne von Art. 122 Abs. 3 StGB, der mehrfachen sexuellen Hand-
lungen mit Kindern im Sinne von Art. 187 Ziff. 1 Abs. 1, 2 und 3 StGB sowie der
mehrfachen Schändung im Sinne von Art. 191 StGB schuldig gesprochen. Vom
Vorwurf der versuchten Anstiftung zu Menschenhandel im Sinne von Art. 196
Abs. 1 StGB i.V.m. Art. 22 Abs. 1 und Art. 24 aStGB wurde er freigesprochen.
Das Geschworenengericht bestrafte ihn dafür mit 17 Jahren Zuchthaus als Zu-
satzstrafe zu der mit Urteil der sechsten Strafkammer des Gerichtshofs in Ams-
terdam vom 8. Juni 1994 ausgesprochenen Gefängnisstrafe von 6 Monaten, unter
Anrechnung von 1'467 Tagen erstandener Auslieferungs-, Untersuchungs- und
Sicherheitshaft. Zudem wurde die Verwahrung im Sinne von Art. 43 Ziff. 1 Abs. 2
aStGB angeordnet. Der Vollzug der Freiheitsstrafe wurde zu diesem Zweck auf-
geschoben (Urk. 4/3/3).
- 4 -
2. Gemäss Ziff. 2 Abs. 2 der Schlussbestimmungen der StGB-Änderung
vom 13. Dezember 2002 überprüft das Gericht bis spätestens zwölf Monate nach
Inkrafttreten des neuen Rechts, ob bei Personen, die nach den Art. 42 oder 43
Ziff. 1 Abs. 2 des bisherigen Rechts verwahrt sind, die Voraussetzungen für eine
therapeutische Massnahme (Art. 59 – 61 oder 63 StGB) erfüllt sind. Trifft dies zu,
so ordnet das Gericht die entsprechende Massnahme an; andernfalls wird die
Verwahrung nach neuem Recht weitergeführt.
Entsprechend überwies der Sonderdienst der Bewährungs- und Vollzugs-
dienste des Amts für Justizvollzug des Kantons Zürich mit Schreiben vom
15. März 2007 die den Beschwerdeführer betreffenden Vollzugsakten an die für
Verwahrungsüberprüfungen zuständige III. Strafkammer des Obergerichts des
Kantons Zürich, verbunden mit der Empfehlung auf Weiterführung der Verwah-
rung nach neuem Recht, weil beim Beschwerdeführer nach wie vor ein hohes
Rückfallrisiko bestehe und keine deliktorientierte Therapie stattfinde, weshalb bis
auf weiteres auch keine Vollzugslockerungen geplant seien (Urk. 4/3/1).
3. Der Beschluss der III. Strafkammer erging am 5. Juni 2012 und wurde
dem Beschwerdeführer am 6. Juni 2012 vollständig begründet schriftlich eröffnet
(Urk. 4/3/246/2). In der Folge meldete dieser mit Eingabe vom 18. Juni 2012, ein-
gegangen am 20. Juni 2012, innert Frist Nichtigkeitsbeschwerde an
(Urk. 4/3/248), zu deren Begründung ihm mit Präsidialverfügung vom 26. Juni
2012 Frist angesetzt wurde (Urk. 4/3/250). Die entsprechende Eingabe vom
27. Juli 2012, eingegangen am 30. Juli 2012, erfolgte ebenfalls fristgemäss
(Urk. 1).
4. Nachdem die Akten zwischenzeitlich zuständigkeitshalber der II. Straf-
kammer des Obergerichts des Kantons Zürich überwiesen worden waren, damit
diese die Nichtigkeitsbeschwerde behandle (vgl. nachfolgend II. 4.), wurde mit
Präsidialverfügung vom 16. Oktober 2012 der Oberstaatsanwaltschaft des Kan-
tons Zürich Frist zur Beschwerdeantwort und der Vorinstanz Frist zur freigestell-
ten Stellungnahme angesetzt (Urk. 5), worauf, je innert Frist, die Vorinstanz mit
Eingabe vom 5. November 2012 auf Vernehmlassung verzichtete (Urk. 7) und die
Oberstaatsanwaltschaft sich mit Eingabe vom 16. November 2012, eingegangen
- 5 -
am 19. November 2012, vernehmen liess (Urk. 8). Mit Präsidialverfügung vom
22. November 2012 wurde dem Beschwerdeführer sodann Frist zur freigestellten
Stellungnahme betreffend die Vernehmlassung der Oberstaatsanwaltschaft ange-
setzt (Urk. 9), wozu er sich innert – mehrfach erstreckter (Urk. 11 f.) – Frist mit
Eingabe vom 21. Dezember 2012, eingegangen am 24. Dezember 2012, ver-
nehmen liess (Urk. 13). Die Oberstaatsanwaltschaft schliesslich verzichtete still-
schweigend auf die ihr mit Präsidialverfügung vom 7. Januar 2013 eingeräumte
Möglichkeit zu einer weiteren freigestellten Stellungnahme betreffend die Ver-
nehmlassung des Beschwerdeführers (Urk. 14). Das Verfahren ist demzufolge
spruchreif.
II.
Prozessuales
1. Bei einer Verwahrungsüberprüfung im Sinne von Ziff. 2 Abs. 2 der
Schlussbestimmungen der StGB-Änderung vom 13. Dezember 2002 handelt es
sich um ein sog. Nachverfahren, das mit einem selbständigen nachträglichen Ent-
scheid des Gerichts im Sinne von Art. 363 ff. StPO abgeschlossen wird (Zirkulati-
onsbeschluss des Kassationsgerichts des Kantons Zürich, AC100021, vom
16. Mai 2011, Erw. II. 2.).
2. Gemäss Art. 451 StPO wird ein selbständiger nachträglicher Entscheid
des Gerichts nach Inkrafttreten dieses Gesetzes von der Strafbehörde gefällt, die
nach diesem Gesetz für das erstinstanzliche Urteil zuständig gewesen wäre.
Wenngleich es sich aus dem Gesetzeswortlaut nicht ergibt, ist ein bei In-
krafttreten der StPO schon hängiges Verfahren nach Art. 363 ff. StPO indes in
sinngemässer Anwendung von Art. 450 StPO von der bereits mit der Sache be-
fassten Strafbehörde nach altem Recht weiterzuführen und abzuschliessen (DO-
NATSCH ET AL., Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Zü-
rich/Basel/Genf 2010, Art. 451 N 2; SCHMID, Handbuch des schweizerischen
Strafprozessrechts, Zürich/St. Gallen 2009, Rz. 1865 Fn. 53; SCHMID, Schweizeri-
- 6 -
sche Strafprozessordnung – Praxiskommentar, Zürich/St. Gallen 2009, Art. 451
N 3).
Nachdem die Vorinstanz das vorliegende Nachverfahren im Jahr 2007 ein-
geleitet hatte, war es somit folgerichtig, dass sie auch nach Inkrafttreten der StPO
am 1. Januar 2011 die Verfahrensherrschaft behielt und unter fortdauernder An-
wendung des alten Rechts, d.h. der StPO-ZH, schliesslich zum Beschluss vom
5. Juni 2012 gelangte (Urk. 3).
3. Gemäss Art. 454 Abs. 2 StPO gilt für Rechtsmittel gegen erstinstanzli-
che Entscheide höherer Gerichtsinstanzen, die nach Inkrafttreten dieses Geset-
zes nach bisherigem Recht gefällt wurden, das bisherige Recht.
Nachdem die Vorinstanz das vorliegende Nachverfahren in sinngemässer
Anwendung von Art. 450 StPO nach altem Recht weitergeführt und abgeschlos-
sen hatte, war es somit auch folgerichtig, dass sie als mögliche Rechtsmittel ge-
gen ihren Beschluss vom 5. Juni 2012 sowohl die Nichtigkeitsbeschwerde nach
§§ 428 ff. StPO-ZH als auch die Beschwerde in Strafsachen nach Art. 78 ff. BGG
anführte (Urk. 3, S. 87 f.).
Soweit der Beschwerdeführer in diesem Zusammenhang geltend macht,
dass Art. 454 Abs. 2 StPO in casu nicht einschlägig sei, da diese Bestimmung nur
auf Fälle zugeschnitten sei, in denen noch über Schuld und Strafe befunden wer-
den müsse, und dass demzufolge die Nichtigkeitsbeschwerde als Rechtsmittel
nicht zur Verfügung stehe bzw. das Rechtsmittel sich alleine nach der StPO be-
stimme (Urk. 1, S. 2 f.; Urk. 13, S. 1), kann ihm nicht gefolgt werden: Weder ergibt
sich ein solch beschränkter Anwendungsbereich aus der vom Beschwerdeführer
genannten Literaturstelle (SCHMID, Übergangsrecht der Schweizerischen Straf-
prozessordnung [StPO], Zürich/St. Gallen 2010, Rz. 344 ff.), noch liesse sich der
Ausschluss der Nichtigkeitsbeschwerde in einem sinngemäss nach Art. 450 StPO
geführten Verfahren systemlogisch rechtfertigen, zumal sich aus der StPO ja ge-
rade kein Rechtsmittel gegen einen Entscheid eines höheren kantonalen Gerichts
ergeben kann, da sich die Rechtsmittel ans Bundesgericht ausschliesslich nach
dem BGG richten, womit das sog. "double instance"-Prinzip verletzt wäre und der
Beschwerdeführer um eine zweite kantonale Instanz gebracht würde.
- 7 -
Entsprechend ist auf die vom Beschwerdeführer erhobene Nichtigkeitsbe-
schwerde einzutreten.
4. Gemäss § 212 GOG ist das Obergericht unter anderem zuständig für
die Weiterführung und Erledigung von am 30. Juni 2012 beim Kassationsgericht
des Kantons Zürich noch hängigen Verfahren (Abs. 1 lit. b) sowie für die Behand-
lung und Erledigung von ab dem 1. Juli 2012 nachträglich erhobenen Nichtig-
keitsbeschwerden (Abs. 2 lit. a), wobei es in Fünferbesetzung zu entscheiden hat
(Abs. 3) – dies als Konsequenz der Aufhebung des Kassationsgerichts per
30. Juni 2012.
Nachdem die vom Beschwerdeführer am 18. Juni 2012 erhobene Nichtig-
keitsbeschwerde der Kanzlei der Berufungskammern am Obergericht überwiesen
und von dieser der II. Strafkammer zugeteilt wurde, ist die erkennende Kammer
somit für deren Erledigung zuständig.
III.
Beanstandungen
1. Einleitend macht der Beschwerdeführer unter Bezugnahme auf die
beiden Therapieberichte des PPD vom 19. Oktober 2010 und 9. Februar 2011
sinngemäss zusammengefasst geltend, die Vorinstanz habe diese unzulässiger-
weise als Beweise zu seinem Nachteil verwertet und so seinen Anspruch auf
rechtliches Gehör verletzt sowie darüber hinaus aktenwidrige Erwägungen ange-
stellt (Urk. 1, S. 4 ff.):
a) Zunächst ist festzustellen, dass der Beschwerdeführer bereits in seinen
Eingaben vom 28. Juni 2010 (Urk. 175, S. 21) und 8. September 2011 (Urk. 214,
S. 2 ff.) Einwendungen gegen die Verwertbarkeit der Therapieberichte zu seinem
Nachteil vorbrachte, welche die Vorinstanz im Rahmen ihrer Erwägungen zwar
aufführte, in der Folge dann aber nicht weiter behandelte (Urk. 3, S. 52 und 68 f.).
Dies ist an dieser Stelle nachzuholen; dass die Vorinstanz dem Beschwerdeführer
damit einen nicht wiedergutzumachenden prozessualen Nachteil zugefügt und so
einen Nichtigkeitsgrund gesetzt hätte, ist jedoch nicht auszumachen.
- 8 -
aa) Der Grundsatz der freien richterlichen Beweiswürdigung im Sinne von
§ 284 StPO-ZH besagt, dass das Gericht seinem Urteil denjenigen Sachverhalt
zugrundezulegen hat, den es aufgrund aller ihm vorliegenden Beweise bzw. nach
seiner freien, aus den Untersuchungsakten und der Hauptverhandlung geschöpf-
ten Überzeugung als gegeben erachtet. Ist ein Sachverhalt umstritten, ist es dem-
zufolge Aufgabe des Gerichts, ohne Bindung an gesetzliche Regeln und nur den
vorliegenden Fakten sowie seinem Gewissen verpflichtet zu prüfen, ob eine be-
stimmte Sachverhaltsdarstellung überzeugt oder nicht. Einen numerus clausus
der möglichen Beweismittel kann es somit nicht geben (SCHMID, Strafprozess-
recht, 4. Auflage, Zürich/Basel/Genf 2004, Rz. 600).
Bereits insofern ist also nicht ersichtlich, weshalb die Therapieberichte nicht
verwertbar sein sollen.
ab) Das vom Beschwerdeführer ins Feld geführte Argument, wonach es
sich dabei bestenfalls um interne, auf Antrag der Oberstaatsanwaltschaft einge-
holte Amtsberichte handle, während die Gutachten von Dr. med. C._ der Lu-
zerner Psychiatrie vom 4. Januar 2010 (Urk. 124) und 20. Mai 2011 (Urk. 203) im
Auftrag des Gerichts sowie unter der Strafandrohung von Art. 307 StGB erstattet
worden seien (Urk. 175, S. 21), geht an der Sache vorbei.
Zum einen wurden letztlich auch die Therapieberichte im Auftrag des Ge-
richts erstattet, zum anderen ist die Inpflichtnahme eines Therapeuten – so denn
eine solche überhaupt möglich wäre, was vorliegend offen gelassen werden kann
– mangels Gutachtereigenschaft gerade kein Gültigkeitserfordernis für die Ver-
wertbarkeit seiner Berichte über den Therapieverlauf (vgl. § 113 StPO-ZH e
contrario).
ac) Nicht zu überzeugen vermag sodann das Argument, wonach sich das
(gemeint: erste) Gutachten "im Kern als widerspruchsfrei, schlüssig und nachvoll-
ziehbar" erweise, während der erste Therapiebericht "erhebliche Fragen" aufwer-
fe, so dass auf letzteren nicht abgestellt werden könne, soweit er sich zum Nach-
teil des Beschwerdeführers auswirke (Urk. 175, S. 21).
Einerseits würde es dem Grundsatz der freien richterlichen Beweiswürdi-
gung widersprechen, ein verwertbares Beweismittel nur in einem bestimmten Sinn
würdigen zu dürfen; es ist denn auch nicht ersichtlich, gestützt auf welche
- 9 -
Rechtsgrundlage eine solche Beweiswürdigungsbeschränkung begründet werden
könnte. Andererseits wurden ja gerade wegen der Diskrepanzen zwischen dem
ersten Therapiebericht und dem ersten Gutachten ein zweiter Therapiebericht und
ein Ergänzungsgutachten eingeholt, und die objektive Würdigung all dieser Be-
weise ist alleine Sache des Gerichts und kann nicht von der subjektiven Einschät-
zung des Beschwerdeführers abhängig gemacht werden.
ad) An der Sache vorbei geht schliesslich auch das Vorbringen, dass es
sich bei einem Therapeuten, der einen Bericht über den Therapieverlauf verfasse,
nicht um einen Sachverständigen handle, der ein Gutachten erstatte (Urk. 214,
S. 2 ff.).
Dass einem Therapeuten nicht dieselbe Unabhängigkeit und Neutralität zu-
kommt wie einem Gutachter, steht ausser Frage. Im Lichte des Grundsatzes der
freien richterlichen Beweiswürdigung kann einem Therapiebericht deswegen aber
noch nicht die Beweiseignung bzw. Verwertbarkeit abgesprochen werden, umso
weniger, wenn – wie in casu – neben zwei Therapieberichten auch noch zwei
Gutachten vorliegen, so dass dem Gericht ermöglicht wird, sich ein umfassendes
Bild zu machen und gestützt darauf seinen Entscheid zu treffen. Dem steht auch
die vom Beschwerdeführer zitierte Bundesgerichtspraxis (namentlich BGE 124 IV
241 ff.) nicht entgegen.
ae) Im Ergebnis ist somit festzuhalten, dass die Therapieberichte verwert-
bare Beweismittel darstellen und gleichermassen zu Gunsten oder zu Lasten des
Beschwerdeführers gewürdigt werden können. Mit deren Verwertung und freien
Würdigung, bisweilen auch zum Nachteil des Beschwerdeführers, hat die Vor-
instanz demzufolge keine gesetzlichen Prozessformen verletzt und keinen Nich-
tigkeitsgrund im Sinne von § 430 Abs. 1 Ziff. 4 oder 6 StPO-ZH gesetzt.
b) Sodann ist festzustellen, dass der Beschwerdeführer zu Unrecht rügt,
die Vorinstanz habe mehrfach aktenwidrige Erwägungen angestellt:
ba) Zunächst macht er geltend, die Vorinstanz habe ausgeführt, in ihrem
Beschluss vom 15. September 2010 (Urk. 185) sämtlichen seiner mit Eingabe
vom 28. Juni 2010 gestellten Verfahrensanträgen (Urk. 175, S. 3) Nachachtung
verschafft zu haben (Urk. 3, S. 40), was nicht zutreffe. Das Gegenteil sei der Fall,
namentlich bezüglich Ziffer 3 (Urk. 1, S. 5).
- 10 -
Der Beschwerdeführer beantragte unter der erwähnten Ziffer 3, es seien
gewisse, vom PPD als grundsätzlich geeignet bezeichnete Untersuchungen vor-
zunehmen, um eine Objektivierung seiner veränderten sexuellen Phantasietätig-
keit nachweisen zu können (Urk. 175, S. 3). Wie sich aus den Erwägungen des
vorinstanzlichen Beschlusses vom 15. September 2010 ergibt, wurde daraufhin
vom PPD ein weiterer, aktueller Therapiebericht verlangt, welcher sich auch dazu
äussern sollte, weshalb die vom PPD als grundsätzlich geeignet bezeichneten
Untersuchungen zur Objektivierung der veränderten sexuellen Phantasietätigkeit
des Beschwerdeführers bis dahin nicht durchgeführt wurden (Urk. 185, S. 5). Da-
mit hat sich die Vorinstanz dem vom Beschwerdeführer gestellten Verfahrensan-
trag – ebenso wie auch den anderen Verfahrensanträgen – sehr wohl angenom-
men, freilich ohne ihm in der vom Beschwerdeführer gewünschten Form stattzu-
geben, wozu sie aber auch nicht verpflichtet war. Eine Verletzung des rechtlichen
Gehörs bzw. von § 430 Abs. 1 Ziff. 4 StPO-ZH liegt somit nicht vor.
bb) Sodann macht er geltend, die vorinstanzliche Auffassung (Urk. 3,
S. 73), wonach umstritten sei, ob der Beschwerdeführer im Sinne der bundesge-
richtlichen Rechtsprechung therapiefähig sei, treffe nicht zu, da sich aus den vor-
liegenden Beweisen eine solche Streitfrage nicht ergebe, werde seine Therapie-
fähigkeit doch in den Therapieberichten wie in den Gutachten bejaht (Urk. 1,
S. 5 f.).
Dem Beschwerdeführer ist insofern zuzustimmen, dass sowohl die Thera-
pieberichte als auch die Gutachten von einer grundsätzlichen Therapiefähigkeit
ausgehen. Indes ergibt sich daraus keine klare Prognose, dass beim Beschwer-
deführer eine hinreichende Wahrscheinlichkeit bestehe, dass sich durch eine sta-
tionäre therapeutische Massnahme über die Dauer von fünf Jahren die Gefahr
von weiteren, mit seiner psychischen Störung im Zusammenhang stehenden
schweren Straftaten deutlich verringern lasse, wie dies die bundesgerichtliche
Rechtsprechung verlangt (näher dazu nachfolgend III. 2. c). Die vorinstanzliche
Auffassung, dass umstritten sei, ob der Beschwerdeführer im Sinne der bundes-
gerichtlichen Rechtsprechung therapiefähig sei, ist somit nicht unzutreffend. Ent-
sprechend erweist sich auch der Vorwurf, wonach das Gericht seinen Entscheid
- 11 -
auf aktenwidrige tatsächliche Annahmen gestützt und so § 430 Abs. 1 Ziff. 5
StPO-ZH verletzt habe, als unbegründet.
2. Des Weiteren macht der Beschwerdeführer unter verschiedenen As-
pekten geltend, die Vorinstanz habe die vorliegenden Beweise, namentlich das
Therapieverlaufsprotokoll, die Therapieberichte und die Gutachten, willkürlich ge-
würdigt (Urk. 1, S. 6 – 18):
a) Als willkürlich im Sinne von Art. 9 BV werden staatliche Akte bezeich-
net, die nicht nur unrichtig, sondern schlechthin unhaltbar sind, was in der
Rechtsanwendung angenommen wird bei offensichtlicher Gesetzesverletzung, bei
offensichtlicher Missachtung des tragenden Grundgedankens eines Gesetzes
oder eines allgemeinen Rechtsgrundsatzes, bei groben Ermessensfehlern, bei
Vorliegen eines inneren, nicht auflösbaren Widerspruchs sowie bei einem stos-
senden Widerspruch zum Gerechtigkeitsgedanken. Willkürlich ist ein Rechtsan-
wendungsakt indes nur, wenn er es im Ergebnis ist (HÄFELIN/HALLER/KELLER,
Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 7. Auflage, Zürich/Basel/Genf 2008, Rz. 805
und 812).
b) Zunächst stellt sich der Beschwerdeführer sinngemäss zusammenge-
fasst auf den Standpunkt, die Vorinstanz habe Sinn und Zweck eines Therapie-
verlaufsprotokolls nicht verstanden, zu Unrecht primär auf das Therapiever-
laufsprotokoll anstatt auf die Therapieberichte und Gutachten abgestellt sowie das
Therapieverlaufsprotokoll in ihrem eigenen Sinn ausgelegt (Urk. 1, S. 6 – 11).
ba) Die Vorinstanz hat das rund 100-seitige Therapieverlaufsprotokoll
(Urk. 197) auf 10 Seiten zusammengefasst (Urk. 3, S. 74 ff.) und einer – wenn
auch knappen – kritischen Würdigung unterzogen (Urk. 3, S. 84 f.).
Nicht ersichtlich ist dabei, inwiefern sie Sinn und Zweck eines Therapiever-
laufsprotokolls verkannt haben soll, ergibt sich aus ihren Erwägungen doch nicht,
dass sie davon ausgegangen ist, ein solches Dokument erhebe Anspruch auf
Vollständigkeit oder sei mehr als nur eine Gedankenstütze für den behandelnden
Therapeuten, wie es vom Beschwerdeführer behauptet wird (Urk. 1, S. 6 f.).
Zutreffend ist dagegen, dass die Vorinstanz dem Therapieverlaufsbericht im
Rahmen der freien richterlichen Beweiswürdigung grosses Gewicht eingeräumt
hat. Zum Vorwurf gereichen kann ihr dies indes nicht. Denn selbst wenn man da-
- 12 -
von ausgeht, dass ein Therapieverlaufsprotokoll lediglich der Nachvollziehbarkeit
des Therapieprozesses sowie der Qualitätssicherung dient und zur Interpretation
der dokumentierten Beobachtungen und Befunde einer Fachperson bedarf, gibt
es dem Gericht zumindest einen Überblick über die Anzahl durchgeführter Thera-
piesitzungen sowie über deren groben Verlauf und Inhalt, umso mehr, wenn wie
in casu die Dokumentation nach stets demselben Schema "Befinden/Befund –
Therapieverlauf – Procedere" geführt wird. Und die so gewonnenen Erkenntnisse
können vom Gericht sehr wohl den Inhalten aus Therapieberichten und Gutachten
gegenübergestellt und im Rahmen einer kritischen Gesamtwürdigung berücksich-
tigt werden.
bb) Die vorinstanzliche Zusammenfassung des Therapieverlaufsprotokolls
erscheint sodann überwiegend narrativ. Soweit sich darin mehr negative als posi-
tive Aussagen zum Therapieverlauf bzw. zum Beschwerdeführer finden, so deckt
sich dies mit den Inhalten des Originaldokuments. Entsprechend geht die Darstel-
lung des Beschwerdeführers, wonach die Vorinstanz "einzig die 'Downs'" aufge-
führt habe, während die "Ups" ausgeklammert blieben (Urk. 1, S. 8), fehl (vgl. nur
Urk. 3, S. 82 oben).
Darüber hinaus ist aber auch nicht ersichtlich, inwiefern die Vorinstanz das
Therapieverlaufsprotokoll in ihrem eigenen Sinn interpretiert haben soll. Ihre
Schlussfolgerungen mögen bisweilen zwar einen etwas pointierten Ausdruck ge-
funden haben, indes werden darin keine Schlüsse gezogen, die sich nicht direkt
aus dem Therapieverlaufsprotokoll ergeben oder jedenfalls im Gesamtkontext
vertretbar erscheinen (vgl. Urk. 3, S. 84 f.). Entgegen der Ansicht des Beschwer-
deführers (Urk. 1, S. 9 und 11) lässt sich dem Therapieverlaufsprotokoll denn
auch sehr wohl entnehmen, dass er einerseits seinen Fokus in erster Linie auf die
antiandrogene Behandlung (sog. chemische Kastration) legte, in ihr die Lösung
für seine Triebstörung und eine hinreichende Gewähr für seine Heilung und zu-
künftige Deliktsfreiheit sah (vgl. nur Urk. 197, S. 16 ff. [insb. S. 19] und S. 37 ff.
[insb. S. 39]) sowie andererseits des Öfteren versuchte, den Therapeuten im Hin-
blick auf Vollzugslockerungen zu manipulieren und von einer deliktorientierten
Therapie abzulenken (vgl. nur Urk. 197, S. 88 ff. [insb. S. 91] und S. 110 ff. [insb.
S. 113]). Bereits insofern erscheint es nicht abwegig, dass die Vorinstanz erhebli-
- 13 -
che Skepsis äusserte, ob der Beschwerdeführer Sinn und Zweck einer deliktorien-
tierten Therapie überhaupt begreife und dafür hinreichend motiviert sei, sowie
entsprechende Therapieerfolge anzweifelte (näher dazu nachfolgend III. 2. c).
Die vom Beschwerdeführer (auch) an dieser Stelle gemachten Ausführun-
gen zum Verhältnis von Therapieverlaufsprotokoll, Therapieberichten und Gutach-
ten sowie zur Frage der Zulässigkeit des Abweichens von letzteren durch die Vor-
instanz (Urk. 1, S. 10) sind an entsprechender Stelle abzuhandeln (vgl. nachfol-
gend III. 2. c).
bc) Zusammenfassend ist somit festzuhalten, dass nicht ersichtlich ist, in-
wiefern die Vorinstanz hinsichtlich der vorstehend genannten Themenbereiche
qualifiziert unrichtig entschieden haben bzw. in Willkür verfallen sein soll.
c) Sodann stellt sich der Beschwerdeführer sinngemäss zusammenge-
fasst auf den Standpunkt, die Vorinstanz habe wegen des überwiegenden Abstel-
lens auf das Therapieverlaufsprotokoll in geradezu gehörsverweigernder Art und
Weise eine Auseinandersetzung mit den Therapieberichten und Gutachten unter-
lassen, entgegen den darin enthaltenen Einschätzungen der Sachverständigen
dem Beschwerdeführer die Massnahmefähigkeit und -willigkeit abgesprochen so-
wie fälschlicherweise die Rückfallgefahr als Entscheidungskriterium berücksich-
tigt. Infolgedessen habe sie mit ihrem Entscheid, anstatt eine Umwandlung in eine
stationäre Massnahme anzuordnen, die Verwahrung aufrecht zu erhalten, das
Verhältnismässigkeitsprinzip verletzt (Urk. 1, S. 11 – 18).
ca) Ist der Täter psychisch schwer gestört, so kann das Gericht eine stati-
onäre Behandlung anordnen, wenn (a) der Täter ein Verbrechen oder Vergehen
begangen hat, das mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang steht; und
(b) zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr weiterer mit seiner psychischen
Störung in Zusammenhang stehender Taten begegnen (Art. 59 Abs. 1 StGB). Die
stationäre Behandlung erfolgt in einer geeigneten psychiatrischen Einrichtung
oder einer Massnahmevollzugseinrichtung (Art. 59 Abs. 2 StGB). Solange die Ge-
fahr besteht, dass der Täter flieht oder weitere Straftaten begeht, wird er in einer
geschlossenen Einrichtung behandelt. Er kann auch in einer Strafanstalt nach
Art. 76 Abs. 2 StGB behandelt werden, sofern die nötige therapeutische Behand-
lung durch Fachpersonal gewährleistet ist (Art. 59 Abs. 3 StGB). Der mit der sta-
- 14 -
tionären Behandlung verbundene Freiheitsentzug beträgt in der Regel höchstens
fünf Jahre. Sind die Voraussetzungen für eine bedingte Entlassung nach fünf Jah-
ren noch nicht gegeben und ist zu erwarten, durch die Fortführung der Massnah-
me lasse sich der Gefahr weiterer mit der psychischen Störung des Täters in Zu-
sammenhang stehender Verbrechen oder Vergehen begegnen, so kann das Ge-
richt auf Antrag der Vollzugsbehörde die Verlängerung der Massnahme um je-
weils höchstens fünf Jahre anordnen (Art. 59 Abs. 4 StGB).
Das Gericht ordnet die Verwahrung an, wenn der Täter einen Mord, eine
vorsätzliche Tötung, eine schwere Körperverletzung, eine Vergewaltigung, einen
Raub, eine Geiselnahme, eine Brandstiftung, eine Gefährdung des Lebens oder
eine andere mit einer Höchststrafe von fünf oder mehr Jahren bedrohte Tat be-
gangen hat (Anlasstat), durch die er die physische, psychische oder sexuelle In-
tegrität einer anderen Person schwer beeinträchtigt hat oder beeinträchtigen woll-
te, und wenn (a) auf Grund der Persönlichkeitsmerkmale des Täters, der Tatum-
stände und seiner gesamten Lebensumstände ernsthaft zu erwarten ist, dass er
weitere Taten dieser Art begeht; oder (b) auf Grund einer anhaltenden oder lang-
dauernden psychischen Störung von erheblicher Schwere, mit der die Tat in Zu-
sammenhang stand, ernsthaft zu erwarten ist, dass der Täter weitere Taten dieser
Art begeht und die Anordnung einer Massnahme nach Artikel 59 StGB keinen Er-
folg verspricht (Art. 64 Abs. 1 StGB). Auch die Verwahrung wird in einer Mass-
nahmevollzugseinrichtung oder in einer Strafanstalt nach Art. 76 Abs. 2 StGB
vollzogen. Die öffentliche Sicherheit ist zu gewährleisten. Der Täter wird psychiat-
risch betreut, wenn dies notwendig ist (Art. 64 Abs. 4 StGB).
Solange eine stationäre therapeutische Massnahme erfolgversprechend er-
scheint, kommt eine Verwahrung also nicht in Frage; sie ist dem Grundsatz der
Verhältnismässigkeit entsprechend nur subsidiär und als "ultima ratio" anzuord-
nen. Gegenüber einem gefährlichen psychisch gestörten Täter ist daher grund-
sätzlich zuerst zu prüfen, ob eine Massnahme nach Art. 59 StGB geeignet er-
scheint, den Täter von weiteren Straftaten abzuhalten. Auch die stationäre thera-
peutische Massnahme trägt angesichts der Möglichkeit ihres Vollzugs in einer ge-
schlossenen Einrichtung bzw. in einer Strafanstalt der öffentlichen Sicherheit in
demselben Masse Rechnung wie die Verwahrung. Erst wenn sich herausstellt,
- 15 -
dass eine Behandlung nach Art. 59 StGB keinen Erfolg verspricht, soll die Ver-
wahrung angeordnet werden (BGE 134 IV 320, Erw. 3.2).
Gemäss Lehre und Rechtsprechung setzt das geltende Recht somit die Un-
therapierbarkeit eines gefährlichen psychisch gestörten Täters voraus, um ihn
verwahren zu können. Gegenüber einem behandlungsfähigen Täter sei eine ge-
mäss Art. 59 Abs. 3 StGB in gesichertem Rahmen zu vollziehende stationäre the-
rapeutische Massnahme anzuordnen und falle eine Verwahrung ausser Betracht
(BASLER KOMMENTAR, Strafrecht I, 2. Auflage, Basel 2010, Art. 56 N 33 sowie
Art. 64 N 87, 103 und 107; SCHWARZENEGGER/HUG/JOSITSCH, Strafrecht II, 8. Auf-
lage, Zürich/Basel/Genf 2007, S. 189 f.).
Eine stationäre therapeutische Massnahme setzt neben der Behandlungs-
bedürftigkeit zunächst voraus, dass der Täter überhaupt behandlungsfähig ist.
Dies reicht jedoch nicht aus. Erforderlich ist nach der Formulierung in Art. 59
Abs. 1 lit. b StGB weiter, dass zu erwarten ist, dadurch lasse sich der Gefahr wei-
terer Taten begegnen. Aus dieser gesetzlichen Regelung geht indes nicht klar
hervor, welches Ausmass der zu erwartende Erfolg haben und mit welchem Grad
an Wahrscheinlichkeit und in welchem Zeitraum ungefähr er eintreten muss, da-
mit eine stationäre therapeutische Massnahme als erfolgversprechend betrachtet
werden kann. Zu diesen Rechtsfragen lassen sich verschiedene Auffassungen
vertreten (BGE 134 IV 321, Erw. 3.4).
Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung kann eine stationäre thera-
peutische Massnahme als erfolgversprechend betrachtet werden, wenn im Zeit-
punkt des Entscheids die hinreichende Wahrscheinlichkeit besteht, dadurch lasse
sich die Gefahr weiterer Straftaten deutlich verringern. Somit reichen einerseits
die bloss vage Möglichkeit einer Verringerung der Gefahr und andererseits die
Erwartung einer lediglich minimalen Verringerung nicht aus. Bezogen auf den
Zeitraum ist davon auszugehen, dass gemäss Art. 59 Abs. 4 Satz 1 StGB die sta-
tionäre therapeutische Massnahme in der Regel höchstens fünf Jahre beträgt.
Daher muss grundsätzlich im Zeitpunkt des Entscheids die hinreichende Wahr-
scheinlichkeit bestehen, dass sich durch eine stationäre Behandlung über die
Dauer von fünf Jahren die Gefahr weiterer mit der psychischen Störung in Zu-
sammenhang stehender Taten deutlich verringern lässt. Es ist indes nicht die hin-
- 16 -
reichende Wahrscheinlichkeit erforderlich, dass nach einer stationären Behand-
lung von fünf Jahren die Voraussetzungen für eine bedingte Entlassung aus der
stationären Massnahme gemäss Art. 62 Abs. 1 StGB erfüllt sind, dass mithin ein
Zustand erreicht wird, der es rechtfertigen würde, dem Täter die Gelegenheit zu
gegeben, sich in der Freiheit zu bewähren. Eine deutliche Verringerung der Ge-
fahr weiterer Taten genügt. Dies ergibt sich auch aus Art. 59 Abs. 4 Satz 2 StGB.
Sind die Voraussetzungen für die bedingte Entlassung nach fünf Jahren noch
nicht geben und ist zu erwarten, durch die Fortführung der Massnahme lasse sich
der Gefahr weiterer mit der psychischen Störung des Täters in Zusammenhang
stehender Verbrechen oder Vergehen begegnen, so kann das Gericht auf Antrag
der Vollzugsbehörde die Verlängerung der Massnahme um jeweils höchstens fünf
Jahre anordnen. Es besteht mithin die Möglichkeit der – gar mehrmaligen – Ver-
längerung der stationären therapeutischen Massnahme um jeweils fünf Jahre.
Dies wird in der Botschaft des Bundesrats damit begründet, dass gerade bei
Geisteskranken mit chronischen Verläufen die therapeutischen Bemühungen oft
sehr viel länger dauern. Daher soll die Massnahme nach Art. 59 StGB so oft ver-
längert werden können, als eine Fortführung notwendig, geeignet und verhältnis-
mässig erscheint. Diese Verlängerung sei insbesondere für Behandlungen nach
Art. 59 Abs. 3 StGB angezeigt (vgl. BBl 1999, S. 2078 f.).
Das Gericht kann mithin gegenüber einem psychisch schwer gestörten Täter
eine therapeutische Massnahme im Sinne von Art. 59 StGB anordnen, wenn im
Zeitpunkt des Entscheids die hinreichende Wahrscheinlichkeit besteht, dass sich
durch eine solche Behandlung über die Dauer von fünf Jahren die Gefahr von
weiteren mit der psychischen Störung in Zusammenhang stehenden Taten deut-
lich verringern lässt. Es muss jedoch im Zeitpunkt des Entscheids nicht hinrei-
chend wahrscheinlich sein, dass schon nach einer stationären Behandlung von
fünf Jahren ein Zustand erreicht werden kann, der es rechtfertigt, dem Täter die
Gelegenheit zu geben, sich in der Freiheit zu bewähren, und ihn daher aus der
stationären Massnahme bedingt zu entlassen (BGE 134 IV 321, Erw. 3.4.1).
Die dargestellten Grundsätze finden auch Anwendung, wenn zu entscheiden
ist, ob gegenüber einem psychisch schwer gestörten Täter eine stationäre thera-
peutische Massnahme im Sinne von Art. 59 StGB oder eine Verwahrung im Sinne
- 17 -
von Art. 64 Abs. 1 lit. b StGB anzuordnen ist, wenn er eine der in dieser Geset-
zesbestimmung umschriebenen Straftaten begangen hat. Das in Art. 64 Abs. 1
lit. b StGB vorausgesetzte Erfolgsversprechen entspricht mithin der in Art. 59
Abs. 1 lit. b StGB vorausgesetzten Erwartung (BGE 134 IV 322, Erw. 3.4.2).
Das Gericht hat also eine stationäre therapeutische Massnahme im Sinne
von Art. 59 StGB anzuordnen, auch wenn der Täter in dem in Art. 64 Abs. 1 lit. b
StGB umschriebenen Sinne gefährlich ist, sofern diese Massnahme Erfolg ver-
spricht. Der Gefährlichkeit des Täters ist dadurch Rechnung zu tragen, dass die
Massnahme in einer Einrichtung gemäss Art. 59 Abs. 3 StGB vollzogen wird. Da-
rin liegt eine wichtige Änderung gegenüber dem alten Recht. Der gemäss Art. 59 Abs. 3 StGB mögliche Vollzug der stationären therapeutischen Massnahme in ei-
ner geschlossenen Einrichtung und allenfalls in einer Strafanstalt (Art. 76 Abs. 2
StGB) trägt der öffentlichen Sicherheit in demselben Masse Rechnung wie die
Verwahrung (BGE 134 IV 323, Erw. 3.5; BBl 1999, S. 2069, 2075 und 2097).
Kein Argument gegen die Anordnung einer stationären therapeutischen
Massnahme ist der Umstand, dass der Täter auch in der Verwahrung psychiat-
risch betreut werden kann, wenn dies notwendig ist (Art. 64 Abs. 4 Satz 3 StGB),
denn eine therapeutische Behandlung im Sinne von Art. 59 StGB und eine psy-
chiatrische Betreuung im Sinne von Art. 64 Abs. 4 Satz 3 StGB unterscheiden
sich vom Prinzip her. Die therapeutische Behandlung hat in erster Linie eine „the-
rapeutische, dynamische Einflussnahme“ – und damit primär eine Verbesserung
der Legalprognose – zum Inhalt, während die psychiatrische Betreuung „statisch-
konservative Zuwendung“ bedeutet (BGE 134 IV 323, Erw. 3.6; BBl 1999,
S. 2077).
Wenn sich im Laufe des Vollzugs der stationären therapeutischen Mass-
nahme herausstellt, dass dadurch kein Erfolg im Sinne einer deutlichen Verringe-
rung der Gefahr weiterer Taten erreicht werden kann, wenn also die Fortführung
dieser Massnahme als aussichtslos erscheint, so ist sie in Anwendung von
Art. 62c Abs. 1 lit. a StGB aufzuheben. Ist bei Aufhebung einer Massnahme, die
auf Grund einer Straftat nach Art. 64 Abs. 1 StGB angeordnet wurde, ernsthaft zu
erwarten, dass der Täter weitere Taten dieser Art begeht, so kann das Gericht
gemäss Art. 62c Abs. 4 StGB auf Antrag der Vollzugsbehörde die Verwahrung
- 18 -
(immer noch) anordnen. Mit der Anordnung einer stationären therapeutischen
Massnahme anstelle einer Verwahrung behält das Gericht mithin die Möglichkeit,
bei Aussichtslosigkeit der Fortführung dieser Massnahme die Verwahrung anzu-
ordnen. Voraussetzung ist in diesem Fall allerdings, dass der Täter eine Straftat
im Sinne von Art. 64 StGB begangen hat, da diesfalls eine angeordnete stationäre
therapeutische Massnahme in eine Verwahrung abgeändert wird (BGE 134
IV 323, Erw. 3.7).
cb) Die Vorinstanz hat in ihrem Entscheid sämtliche Therapieberichte und
Gutachten inhaltlich zusammengefasst wiedergegeben (Urk. 3, S. 16 – 40 und
S. 53 – 68). Der Vorwurf, sie hätte diese Dokumente nicht oder nur ungenügend
berücksichtigt, kann ihr also offenkundig nicht gemacht werden.
Demgegenüber ist die vorinstanzliche Auseinandersetzung mit den Thera-
pieberichten und Gutachten in der Tat knapp ausgefallen (vgl. Urk. 3, S. 73 f.).
Dieser Umstand kann im Ergebnis jedoch nicht als willkürlich qualifiziert werden,
da dieses – wie noch zu zeigen sein wird (vgl. nachfolgend III. 2. cc) – vor der
einschlägigen bundesgerichtlichen Rechtsprechung standhält.
cc) Hinsichtlich der forensisch-psychiatrischen Grunddisposition des Be-
schwerdeführers sowie der Beurteilung seiner Massnahmebedürftigkeit, -fähigkeit
und -willigkeit ist Folgendes festzustellen:
cca) Unbestritten ist, dass der Beschwerdeführer eine schwere psychische
Störung aufweist und dass die von ihm begangenen Anlasstaten (Verbrechen)
damit in Zusammenhang standen (vgl. nur Urk. 2/193, S. 2 f.; Urk. 124, S. 102 f.).
Entsprechend steht seine Massnahmebedürftigkeit ausser Frage; sie ergibt
sich aus sämtlichen vorliegenden Therapieberichten und Gutachten und wird von
keiner Seite angezweifelt. Weitere Ausführungen dazu erübrigen sich somit.
ccb) Von sämtlichen Sachverständigen werden sodann auch die Massnah-
mefähigkeit und -willigkeit des Beschwerdeführers bejaht und wird in diesem Zu-
sammenhang eine stationäre Massnahme im Sinne von Art. 59 Abs. 3 StGB emp-
fohlen (Urk. 2/193, S. 12; Urk. 124, S. 101, 103 f. und 107; Urk. 195, S. 12;
Urk. 203, S. 33).
Im Gutachten von Dr. med. C._ der Luzerner Psychiatrie vom 4. Januar
2010 wird im Kern dargelegt, dass ohne eine solche Massnahme Rückfälle "zu
- 19 -
erwarten" seien, wenn auch nur für einschlägige Delikte; näher qualifiziert wird
diese Rückfallgefahr nicht. Die vom Beschwerdeführer begonnene antiandrogene
Behandlung gelte "zwar als vielversprechend", sei aber "wenig erprobt". Dennoch
und "trotz nach wie vor fehlender Einsicht in den Mechanismus seiner Delikte" er-
scheine eine stationäre Massnahme beim Beschwerdeführer "aussichtsreich"
(Urk. 124, S. 103). Aufgrund der erwähnten antiandrogenen Behandlung sei "mit
hoher Wahrscheinlichkeit" zu erwarten, dass sich die Gefahr weiterer Straftaten
"erheblich vermindern" lasse (Urk. 124, S. 104). Diese Behandlung müsse jedoch
"während Jahren" durchgeführt und ärztlich streng überwacht werden (Urk. 124,
S. 106).
Subjektiv weise der Beschwerdeführer eine "hohe Behandlungsmotivation"
auf, was sich vorab in der Bereitschaft zu einer antiandrogenen Behandlung zei-
ge. "Allein die Tatsache", dass er sich nach jahrelanger Weigerung auf eine ärzt-
lich-psychiatrische Therapie eingelassen habe, sei als "grosser Fortschritt" zu
werten (Urk. 124, S. 106). Dass es sich bei diesem Behandlungswillen um ein
blosses Lippenbekenntnis handle, sei "wenig wahrscheinlich" (Urk. 124, S. 104).
Es handle sich beim Beschwerdeführer aber "um einen überlegt, d.h. nicht spon-
tan und unüberlegt handelnden Straftäter, der sich mit den bestehenden Struktu-
ren im Strafvollzug arrangiert hat und diese wohl durchschaut und ggf. manipu-
liert" (Urk. 124, S. 106).
Im Therapiebericht des PPD vom 19. Januar 2010 wird zu denselben Punk-
ten ausgeführt, dass beim Beschwerdeführer bei gegebenem deutlichem struktu-
rellem Rückfallrisiko, aktuell geringer bis moderater Beeinflussbarkeit und gerin-
ger Risikoverminderung kurz- bis mittelfristig weiterhin ein deutliches Rückfallrisi-
ko für einschlägige Straftaten (sexuelle Handlungen mit Kindern) bestehe
(Urk. 2/193, S. 10). Die bisher erreichten geringen deliktpräventiven Effekte wür-
den nicht ausreichen, um das deutliche strukturelle Rückfallrisiko in relevantem
Ausmass zu beeinflussen. Aufgrund der geringen bis moderaten Beeinflussbarkeit
sei jedoch von einer grundsätzlichen Therapiefähigkeit auszugehen. Es bleibe al-
lerdings unklar, ob es jemals gelingen werde, eine ausreichende Offenheit in Be-
zug auf deliktrelevante Fantasien zu erreichen und somit die Deliktdynamik zu
klären, was eine Voraussetzung dafür wäre, um deutliche deliktpräventive Effekte
- 20 -
erreichen zu können, welche Vollzugslockerungen erlauben würden (Urk. 2/193,
S. 11). Eine stationäre Massnahme sei aufgrund der grundsätzlichen Beeinfluss-
barkeit des Beschwerdeführers zwar indiziert, indes blieben die Erfolgsaussichten
wegen der fehlenden Klärung der Deliktdynamik unklar (Urk. 2/193, S. 12).
Subjektiv weise der Beschwerdeführer "bei moderater Introspektionsfähig-
keit in der Bearbeitung deliktorientierter Therapieinhalte eine hohe Motivation und
Zuverlässigkeit" auf. Indes habe nicht durchgängig deliktorientiert gearbeitet wer-
den können, weil er aufgrund seiner Persönlichkeit wiederholt Situationen konstel-
liert habe, welche Kriseninterventionen und die Besprechung nicht deliktrelevanter
Probleme notwendig gemacht hätten. Der Versuch, mittels Deliktrekonstruktionen
die Deliktdynamik der Anlassdelikte zu erarbeiten, sei bislang daran gescheitert,
dass Deliktrekonstruktionen noch zu traumatisierend seien für den Beschwerde-
führer und insbesondere in Bezug auf ungeklärte Problembereiche wie Sadismus
oder Tötungsbereitschaft eine deutliche Abwehrhaltung des Beschwerdeführers
bestehe (Urk. 2/193, S. 7).
Im Therapiebericht des PPD vom 9. Februar 2011 wird zu denselben Punk-
ten ausgeführt, dass beim Beschwerdeführer kurz- bis mittelfristig ein moderates
bis deutliches Rückfallrisiko für das Zieldelikt "Schwere sadistische Sexualdelikte"
bestehe (Urk. 195, S. 11). Aufgrund der ausgeprägten Störungsbilder des Be-
schwerdeführers seien nur langsam, aber stetig Fortschritte in der deliktorientier-
ten Behandlung erreicht worden, wodurch er sich "eine tragfähige Grundlage für
einen erfolgreichen Therapieverlauf" erarbeitet habe. Indes stehe er nach wie vor
"noch am Beginn der deliktorientierten Behandlung" und werde "noch einige Jah-
re" brauchen, "um sich ein – gemessen an der ausgeprägten Risikodisposition –
ausreichendes Risikomanagement erarbeiten zu können" (Urk. 195, S. 11 f.).
Zwar stelle das Anerkennen seiner sadistischen Veranlagung für den Beschwer-
deführer einen wichtigen Therapiefortschritt dar, zumal so auch die Deliktdynamik
im Kern habe geklärt werden können, wodurch es "mit guten Erfolgsaussichten"
möglich sein werde, mit dem Beschwerdeführer zusammen "ein vertieftes Ver-
ständnis seiner Deliktgeschichte" zu erarbeiten. Unklar bleibe jedoch, "ob die sa-
distische Devianz – auch bei weiterhin positivem Therapieverlauf – letzten Endes
therapeutisch in ausreichendem Masse angehbar" sei. Aus diesem Grund sei
- 21 -
"auch nach zwei Jahren Therapie nicht sicher vorhersagbar", ob die Behandlung
schliesslich zur Entlassung des Beschwerdeführers aus dem Strafvollzug führen
könne. Chancen und Hemmnisse hielten sich derzeit die Waage. Die Klärung, ob
durch einen erfolgreichen Therapieprozess ein ausreichend deliktpräventives Ni-
veau erarbeitet werden könne, könne "erst langfristig anhand des weiteren The-
rapieverlaufs beantwortet werden" (Urk. 195, S. 6 und 12). Aufgrund der bisheri-
gen, erfolgversprechenden Erfahrungen und der vorhandenen Therapiemotivation
sei die Weiterführung der Behandlung des Beschwerdeführers aber zu empfehlen
(Urk. 195, S. 12).
Subjektiv zeige sich der Beschwerdeführer anlässlich der deliktorientierten
und persönlichkeitszentrierten Psychotherapien "stets motiviert und formal sehr
zuverlässig". Aufgrund des Anerkennens seiner sadistischen Devianz sei es dem
Beschwerdeführer möglich gewesen, sich in der Folge vertiefter auf die deliktre-
konstruktive Arbeit einzulassen (Urk. 195, S. 5). Eine vertiefte emotionale Ausei-
nandersetzung mit den Taten sei ihm bislang aufgrund seiner Vulnerabilität aber
noch nicht möglich gewesen (Urk. 195, S. 6).
Im Ergänzungsgutachten von Dr. med. C._ der Luzerner Psychiatrie
vom 20. Mai 2011 wird – sofern es überhaupt neue Erkenntnisse zu den hier rele-
vanten Punkten liefert, weshalb auch nachvollziehbar ist, dass sich die Vor-
instanz kaum darauf bezogen hat – im Kern dargelegt, dass beim Beschwerde-
führer "die Gefahr irgendwelcher Straftaten im Rahmen einer stationären Mass-
nahme nach Art. 59 Ziff. 3 StGB, sei es Verstösse gegen die Gefängnisordnung,
wie Schmuggel verbotener Ware bis hin zu einschlägigen Straftaten, denkbar ge-
ring" sei, so dass auch im Rahmen begleiteter Urlaube keine Straftaten zu erwar-
ten seien. Das Erstellen einer Prognose, die über die Zeit der Durchführung der
stationären Massnahme im Sinne des Art. 59 Ziff. 3 StGB reiche, sei "aus foren-
sisch-psychiatrischer Sicht nicht statthaft" (Urk. 203, S. 36).
Als Fazit kann also Folgendes festgehalten werden: Zwar erachten sowohl
die Therapieberichte als auch die Gutachten den Beschwerdeführer als grund-
sätzlich massnahmefähig und -willig. Indes ergibt sich aus keinem der einschlägi-
gen Dokumente, dass beim Beschwerdeführer eine hinreichende Wahrscheinlich-
keit bestehe, dass sich durch eine stationäre therapeutische Massnahme über die
- 22 -
Dauer von fünf Jahren die Gefahr von weiteren mit seiner psychischen Störung im
Zusammenhang stehenden schweren Straftaten deutlich verringern lasse. So
blieben alle involvierten Sachverständigen mit ihren Einschätzungen hinsichtlich
des Zeitaspekts wie auch der Erwartung einer massgeblichen Verbesserung der
forensisch-psychiatrischen Grunddisposition des Beschwerdeführers bzw. einer
deutlichen Verringerung der Rückfallgefahr für die Begehung einschlägiger Delik-
te äusserst vage; es ist wiederholt die Rede von "Jahren", wenn ein derartiger
Fortschritt nicht sogar grundsätzlich in Frage gestellt wird. Bereits insofern sind
die bundesgerichtlichen Vorgaben für die Anordnung einer stationären Massnah-
me also nicht erfüllt (so zu Recht auch die Vorinstanz, vgl. Urk. 3, S. 84 f.; a.M.
der Beschwerdeführer, vgl. Urk. 1, S. 21).
Darüber hinaus darf man sich mit Fug und Recht aber auch die Frage stel-
len, ob die von sämtlichen Sachverständigen befürwortete und als erfolgverspre-
chend bezeichnete antiandrogene Behandlung des Beschwerdeführers überhaupt
zur Begründung seiner Massnahmefähigkeit bzw. zur Einschätzung seiner Legal-
prognose herangezogen werden kann. Zum einen räumt der PPD unumwunden
ein, dass es derzeit keine klaren wissenschaftlichen Beweise dafür gebe, dass ei-
ne antiandrogene Behandlung tatsächlich deliktpräventiv wirke und dass sie nicht
nur das subjektive Leiden der Patienten unter ihren Gewalt- und Sexualfantasien
lindere (Urk. 195, S. 13 ff.); es würden "tragfähige Studienergebnisse" fehlen,
dass eine triebdämpfende Medikation einen Effekt auf die Rückfallgefahr von
Straftätern habe (Urk. 195, S. 18; dieser Aussage stehen auch die Ausführungen
im Ergänzungsgutachten nicht entgegen, vgl. Urk. 203, S. 31 f. und 34 f.). Zum
anderen stützt sich der von den Sachverständigen beschriebene Erfolg im Rah-
men der antiandrogenen Behandlung des Beschwerdeführers praktisch einzig auf
dessen eigene Aussagen; auf diese mangelnde Objektivierung des Behandlungs-
erfolgs weist denn auch der PPD zu Recht hin (Urk. 2/193, S. 11; Urk. 195, S. 12).
Und alleine schon aufgrund der Tatsache, dass der Beschwerdeführer gemäss
eigenen Aussagen seit Februar 2009 keine Gewalt- und Sexualfantasien mehr
haben will (Urk. 2/193, S. 11), um dann – nota bene nach rund einem Jahr anti-
androgener Behandlung – im Februar 2010 zu versuchen, in der ...-Zeitung eine
Kontaktanzeige des Inhalts "Achtung! Liebes Monster sucht Unschuldslamm für
- 23 -
scheussliche Sachen auf Papier; vorerst!" zu platzieren (Urk. 197, S. 75), ergeben
sich unüberwindbare Zweifel am behaupteten Behandlungserfolg. Das Inserat
bringt denn auch geradezu exemplarisch zum Ausdruck, dass der Beschwerde-
führer trotz antiandrogener Behandlung nach wie vor stark triebgesteuert zu agie-
ren scheint. Die Aufgabe dieser Kontaktanzeige im Februar 2010 lässt sich aber
auch nicht in Einklang bringen mit den Angaben des Beschwerdeführers in sei-
nem rund ein Jahr zuvor an den Chefarzt ... des ...-Spitals ... versandten Brief
vom 4. März 2009, in welchem der Beschwerdeführer unter anderem behauptete,
frei von jeglichen sexuellen Fantasien und Aktivitäten zu sein und kein Verlangen
mehr danach zu haben (vgl. Urk. 124, S. 54).
Eine kritische Würdigung verdient schliesslich auch die vom Beschwerdefüh-
rer geltend gemachte Massnahmewilligkeit. Einerseits ist, soweit sie sich auf die
antiandrogene Behandlung bezieht, zu bedenken, dass eine solche grundsätzlich
reversibel ist und durch Zufuhr von Testosteron umgangen bzw. rückgängig ge-
macht werden könnte. Andererseits kann nicht ernsthaft von einem "grossen Fort-
schritt" gesprochen werden, wenn sich ein Verwahrter nach 17 Jahren Haft ohne
Vollzugslockerungen und ständiger Weigerung, zu einer Therapie Hand zu bieten,
plötzlich umbesinnt, ob man ihm nun hehre Absichten zubilligt oder diesen Sin-
neswandel auf die Einsicht in die anderweitige Ausweglosigkeit seiner Situation
zurückführt, was bei einem Täter wie dem Beschwerdeführer, der gemäss sämtli-
chen Sachverständigen überdurchschnittlich intelligent ist und oft manipulativ
agiert, durchaus im Bereich des Vorstellbaren liegen würde.
Vor diesem Hintergrund kann es also nicht als schlechthin unhaltbar und
damit willkürlich erscheinen, dass die Vorinstanz dem Beschwerdeführer sowohl
die Massnahmefähigkeit als auch die Massnahmewilligkeit abgesprochen hat –
dies nota bene nicht grundsätzlich, weshalb sie im Ergebnis auch nicht (unzuläs-
sigerweise) von den Therapieberichten und Gutachten abgewichen ist, aber eben
im Sinne der erwähnten und hier massgeblichen bundesgerichtlichen Rechtspre-
chung.
cd) Soweit der Beschwerdeführer in diesem Zusammenhang rügt, die Vor-
instanz habe bei der Beurteilung seiner Massnahmefähigkeit zu Unrecht die
Rückfallgefahr als Kriterium berücksichtigt und sich damit "ausserhalb des rechtli-
- 24 -
chen Rahmens" bewegt, in dem sie den Beschluss zu fällen gehabt hätte, da an-
gesichts eines Aufenthalts in einer geschlossenen Anstalt im Sinne von Art. 59
Abs. 3 StGB das Rückfallrisiko gar keine bzw. eine nur untergeordnete Rolle spie-
le (Urk. 1, S. 13 f.), geht dieses Vorbringen offensichtlich fehl: Die Rückfallgefahr
als Kriterium für die Beurteilung der Massnahmefähigkeit ergibt sich nicht nur aus
dem Gesetzestext, sondern ist auch aus systemlogischen Gründen nicht wegzu-
denken, liegen Sinn und Zweck einer stationären Massnahme, ob sie nun in einer
offenen oder geschlossenen Anstalt vollzogen wird, ja gerade darin, den Täter un-
ter Behandlungs- und Sicherheitsaspekten an einen Punkt zu bringen, an dem
seine Entlassung vor ihm selbst wie auch vor der Gesellschaft verantwortet wer-
den kann. Entsprechend setzt sich nicht nur die bundesgerichtliche Rechtspre-
chung eingehend mit der Rückfallgefahr auseinander, sondern taten das auch die
Therapieberichte und Gutachten sowie die Vorinstanz zu Recht.
ce) Im Ergebnis hat die Vorinstanz mit ihrem Entscheid, anstatt eine Um-
wandlung in eine stationäre Massnahme anzuordnen, die Verwahrung aufrecht zu
erhalten, also weder das Verhältnismässigkeitsprinzip verletzt, noch willkürlich
gehandelt.
3. Abschliessend ist somit festzustellen, dass im vorinstanzlichen Urteil
kein Nichtigkeitsgrund im Sinne von § 430 Abs. 1 StPO-ZH auszumachen ist,
weshalb die Nichtigkeitsbeschwerde des Beschwerdeführers abzuweisen ist.
IV.
Kostenfolgen
Die Auflage der Kosten und die Zusprechung einer Entschädigung erfolgen
in der Regel im Verhältnis von Obsiegen und Unterliegen der Verfahrensbeteilig-
ten (§ 396a Satz 1 StPO-ZH).
Ausgangsgemäss sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens, einschliess-
lich derjenigen der amtlichen Verteidigung (vgl. Urk. 16), somit dem Beschwerde-
führer aufzuerlegen.
- 25 -