Decision ID: 6f13e922-371c-476c-89a7-443d083b39b3
Year: 2011
Language: de
Court: ZH_OG
Chamber: ZH_OG_001
Canton: ZH
Region: Zürich
Law Area: civil_law

betreffend Kündigungsschutz/Erstreckung des Mietverhältnisses Mietobjekt: V._-Strasse ... in W._
Berufung gegen ein Urteil des Mietgerichtes Zürich vom 19. April 2011
(MB090045)
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Rechtsbegehren:
"1. Es sei festzustellen, dass die Kündigung vom 29. Juni 2009 per 30. September 2009 gültig und wirksam ist.
2. Es sei den Beklagten 1 und 2 keine sechs Monate übersteigende (31. März
2010) definitive Erstreckung zu gewähren.
3. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zuzüglich 7,6 % Mehrwert-
steuer) zulasten der Beklagten 1 und 2 - unter solidarischer Haftung."
(act. 1 S. 2 und act. 11 S. 2)
Modifiziertes Rechtsbegehren:
"1. Es sei festzustellen, dass die Kündigung vom 29. Juni 2009 per 30. September 2009 gültig und wirksam ist.
2. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zuzüglich 7,6 % Mehrwert-
steuer) zulasten der Beklagten 1 und 2 - unter solidarischer Haftung."
(Prot. S. 21)
Urteil des Mietgerichts Zürich vom 19. April 2011:
Das Mietgericht erkennt:
1. In Gutheissung der Klage wird die Kündigung vom 26. Juni 2009 auf
den 30. September 2009 für gültig erklärt.
2. Das Mietverhältnis wird einmalig und definitiv bis zum 30. September
2011 erstreckt.
3. Die Beklagten sind berechtigt, während der Erstreckungsdauer (vom
1. Oktober 2009 bis 30. September 2011) das Mietverhältnis unter  einer einmonatigen Frist auf jedes Monatsende zu kündigen.
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4. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf:
Fr. 5'500.00 ; die weiteren Kosten betragen:
Fr. 0.00 Barauslagen
Fr. 5'500.00 Kosten Total
5. Die Kosten werden der Klägerin zu 1/6 und den Beklagten zu 5/6, unter solidarischer Haftung für den auf sie entfallenden Anteil, auferlegt.
6. Die Beklagten werden unter solidarischer Haftung verpflichtet, der Klä-
gerin eine Prozessentschädigung von Fr. 7'000.– (zuzüglich 7,6 % MwSt.) zu bezahlen.
7./8. Mitteilung / Rechtsmittel
(act. 64 S. 29 f.)
Berufungsanträge:
Der Beklagten, Berufungskläger und Anschlussberufungsbeklagten:
"1. In Aufhebung von Ziffer 1 des Urteils sei die Kündigung vom 26. Juni 2009 als ungültig zu erklären.
2. Eventualiter sei das Mietverhältnis endgültig bis zum 31. Juli 2012 zu
erstrecken. Die Beklagten seien berechtigt zu erklären, das  unter Einhaltung einer einmonatigen Frist auf jedes Monatsende zu kündigen.
3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zuzüglich MWSt) zulasten
der Klägerin." (act. 70 S. 2)
Der Klägerin, Berufungsbeklagten und Anschlussberufungsklägerin:
"1. Die Berufung sei vollumfänglich abzuweisen.
2. Dispositiv Ziffer 1 des Urteils des Mietgerichts Zürich vom 19. April
2011 sei zu bestätigen.
3. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zuzüglich 8 % Mehr-
wertsteuer) zulasten der Berufungskläger 1 und 2 – unter solidarischer Haftung."
(act. 77 S. 2)
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Anschlussberufungsanträge:
Der Klägerin, Berufungsbeklagten und Anschlussberufungsklägerin:
"1. Es sei den Beklagten 1 und 2 in Abänderung von Dispositiv Ziffer 2 des
Urteils des Mietgerichts Zürich vom 19. April 2011 keine sechs Monate übersteigende (31. März 2010) definitive Erstreckung zu gewähren.
2. In Abänderung zu Dispositiv Ziffer 5 des Urteils des Mietgerichts Zürich
vom 19. April 2011 seien die Gerichtskosten vollumfänglich den  1 und 2 aufzuerlegen.
3. In Aufhebung von Ziffer 6 des Urteils des Mietgerichts Zürich vom
19. April 2011 sei der Klägerin eine volle Prozessentschädigung von 6/6 Fr. 10'500.– (zuzüglich 7,6 % Mehrwertsteuer) zuzusprechen.
4. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zuzüglich 8 % Mehr-
wertsteuer) zulasten der Beklagten 1 und 2 – unter solidarischer ."
(act. 77 S. 2 f.)

Erwägungen:
1. Sachverhalt / Prozessgeschichte
1.1 Hinsichtlich des Sachverhaltes und des vorinstanzlichen Prozessverlaufes
kann vorab auf den angefochtenen Entscheid verwiesen werden (act. 64 S. 2 =
act. 69 S. 2 = act. 71 S. 2). Zum besseren Verständnis sowie ergänzend gilt, was
folgt:
1.2 Die Beklagten, Berufungskläger und Anschlussberufungsbeklagten (fortan
Beklagte) sind seit dem Jahre 1975 Mieter einer 4-Zimmerwohnung im 4. OG
rechts in der Liegenschaft V._-Strasse ... in W._. Am 26. Juni 2009
kündigte die Klägerin, Berufungsbeklagte und Anschlussberufungsklägerin (fortan
Klägerin) mit separaten, vom Kanton Zürich genehmigten Formularen
(act. 3/2/6+7) den Beklagten das Mietverhältnis ordentlich per 30. September
2009. Im Begleitschreiben zur Kündigung begründete die Verwaltung die Kündi-
gung mit Eigenbedarf (act. 3/2/8). Auf Begehren der beklagtischen Rechtsvertre-
terin vom 22. Juli 2009 gab der klägerische Rechtsvertreter mit E-Mail vom
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9. Oktober 2009 bekannt, der Eigenbedarf werde für die mittlere Tochter der Ver-
mieterin geltend gemacht (act. 3/9+10).
Die Kündigung wurde durch die Beklagten mit Eingabe vom 22. Juli 2009 bei der
Schlichtungsbehörde des Bezirkes Zürich angefochten (act. 3/1). Da keine Eini-
gung zu Stande kam, erklärte die Schlichtungsbehörde mit Beschluss vom
13. Oktober 2009 die Kündigung für ungültig (act. 2 = act. 3/13). Daraufhin ge-
langte die Klägerin mit Eingabe vom 30. November 2009 an das Mietgericht des
Bezirkes Zürich und beantragte, es sei die Kündigung vom 26. Juni 2009 für gültig
zu erklären. Nach durchgeführtem Beweisverfahren hiess das Mietgericht mit Ur-
teil vom 19. April 2011 die Klage gut und erklärte die Kündigung des Mietverhält-
nisses über die 4-Zimmerwohnung für gültig. Ferner gewährte das Mietgericht den
Beklagten eine einmalige Erstreckung des Mietverhältnisses bis zum
30. September 2011 (act. 64 S. 29).
1.3 Mit Eingabe vom 19. Mai 2011 erhoben die Beklagten gegen das Urteil frist-
gerecht Berufung. Im Hauptbegehren beantragen sie, die Kündigung vom 26. Juni
2009 für ungültig zu erklären (act. 70 S. 2).
1.4 Mit Verfügung vom 24. Mai 2011 wurde den Beklagten Frist zur Bezahlung
eines Prozesskostenvorschusses in der Höhe von Fr. 4'200.– angesetzt (act. 72).
Dieser Vorschuss ging am 30. Mai 2011 innert Frist bei der Kasse des Oberge-
richts ein (act. 75). Auf die Berufung ist somit einzutreten.
1.5 Die Beklagten haben innert der angesetzten Frist die Berufungsantwort er-
stattet und Anschlussberufung erhoben (act. 75; act. 77). Die Berufungsantwort
wurde den Klägern zugestellt (act. 78).
2. Anwendbares Recht
Der angefochtene Entscheid datiert vom 19. April 2011 (act. 64 S. 1). Er wurde
somit nach Inkrafttreten der Schweizerischen Zivilprozessordnung ZPO vom
19. Dezember 2008 eröffnet. Für die Rechtsmittel und das Rechtsmittelverfahren
gelten daher die neuen prozessrechtlichen Bestimmungen (Art. 405 Abs. 1 ZPO).
Demgegenüber beurteilt sich das Verfahren des Mietgerichts gemäss Art. 404
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Abs. 1 ZPO im Lichte der Regeln der Zürcherischen Zivilprozessordung (ZPO/ZH)
und des Zürcher Gerichtsverfassungsgesetzes (GVG).
3. Zur Gültigkeit der Kündigung
3.1 Hinsichtlich den Formalitäten der Kündigung vom 26. Juni 2009 kann auf die
zutreffenden Ausführungen der Vorinstanz verwiesen werden (act. 64 S. 7). Es
handelt sich um eine ordentliche Kündigung.
3.2 Nach der Generalklausel von Art. 271 Abs. 1 OR ist eine Kündigung an-
fechtbar, wenn sie gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstösst.
Art. 271a OR stellt eine lex specialis zum Grundtatbestand der Anfechtung treu-
widriger Kündigungen dar. Ist keiner der in Art. 271a OR aufgezählten besonde-
ren Tatbestände erfüllt, kann die Kündigung nach dem allgemeinen Grundsatz
von Art. 271 Abs. 1 OR ungültig sein (ZK OR-Higi, Art. 271 N 15; Lachat/Thanei,
Mietrecht für die Praxis, 8. Aufl., Zürich 2009, N29/4.2 f.).
Die kündigende Partei trägt die Beweislast für alle Tatsachen, deren Verwirkli-
chung nötig ist, damit von einer gültigen Kündigung ausgegangen werden kann
(ZK OR-Higi, Art. 271 N 162). Demgegenüber obliegt es - nach Rechtsprechung
des Bundesgerichts - dem Empfänger der Kündigung zu beweisen, dass diese
aus einem verpönten Grund oder ohne schützenswerten Grund (also letztlich aus
Schikane) erfolgte, oder dass die angegebene Begründung offensichtlich bloss
vorgeschoben ist. Der Kündigende hat jedoch zur Wahrheitsfindung beizutragen
und im Bestreitungsfall alle für die Beurteilung des angegebenen Kündigungs-
grundes notwendigen Unterlagen vorzuweisen. In diesem Sinne hat der Kündi-
gende den Kündigungsgrund zumindest glaubhaft zu machen (vgl. BGE 135 III
119; ferner z.B. 4A_525/2009 vom 15. März 2010).
4 Zum Eigenbedarf
4.1 Nach Durchführung des Beweisverfahrens kam die Vorinstanz zum Schluss,
es sei den Beklagten der Beweis nicht gelungen, wonach der geltend gemachte
Kündigungsgrund des Eigenbedarfs vorgeschoben sei. Überdies liege kein kras-
ses Missverhältnis zwischen dem angeführten Interesse der Klägerin und demje-
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nigen der Beklagten am weiteren Verbleib in der Wohnung vor. Die Kündigung
vom 26. Juni 2009 verstosse daher nicht gegen den Grundsatz von Treu und
Glauben (act. 64 S. 22 u. 23).
4.2 Vorab ist auf den beklagtischen Einwand einzugehen, die Klägerin habe nie
eine nachvollziehbare Erklärung dafür abgegeben, wieso sie am 26. Juni 2009
gleichzeitig zwei Kündigungen ausgesprochen habe (beklagtische Wohnung u.
Wohnung D._). Zwar habe sie – die Klägerin – replicando am 20. Mai 2010
dazu Stellung genommen, aber diese Ausführungen würden bei weitem nicht
überzeugen. Es dränge sich nach wie vor die Vermutung auf, die Klägerin habe
die zwei preisgünstigsten Wohnungen in der Liegenschaft kündigen wollen und
dafür plausible Gründe gesucht (vgl. act. 70 S. 3 f.). Die Kündigungen seien ins-
geheim nur erfolgt, um die Wohnungen teurer weitervermieten zu können (vgl.
act. 18 S. 4; act. 70 S. 4).
Unbestrittenermassen hat die Klägerin am 26. Juni 2009 sowohl gegenüber den
Beklagten als auch gegenüber dem Mieter D._ die Kündigung ausgespro-
chen (vgl. act. 26 S. 8).
Die Vorinstanz setzte sich allerdings zu Recht mit der Frage, ob die gleichzeitige
Kündigung beider Wohnung zulässig war, nicht auseinander. Denn es handelte
sich um voneinander unabhängige Mietverhältnisse. Der Kündigungsgrund für die
Wohnung D._ kann insofern für dieses Kündigungsschutzverfahren nicht von
Belang sein, wo es um Eigenbedarf geht. Auch sonst ist nicht ersichtlich, inwie-
fern die beiden Kündigungen in Bezug auf ihre jeweilige allfällige Treuwidrigkeit
einen Zusammenhang aufweisen könnten, welcher für dieses Verfahren relevant
wäre. Dass es sich um ähnliche sowie die günstigsten Wohnungen der Liegen-
schaft handelt, vermag für sich allein einen solchen Zusammenhang zudem nicht
herzustellen. Soweit es um den von der Klägerin geltend gemachten Eigenbedarf
geht, belegt die Tatsache, dass dafür eine der günstigsten Wohnungen der Lie-
genschaft verwendet werden soll, nämlich sogleich nachvollziehbare ökonomi-
sche Vernunft. Es ist daher in diesem Zusammenhang fast schon müssig darauf
hinzuweisen, dass auch eine Kündigung zwecks sog. Ertragsoptimierung durch
Weitervermietung dann zulässig ist, wenn mit der Weitervermietung zu einem hö-
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heren Preis kein missbräuchlicher Mietzins erzielt wird (vgl. BGer 4C.343/2004,
wiedergegeben in mp 2/05 S. 100 ff.). Beim Gebrauch einer der günstigen Woh-
nung zum sog. Eigenbedarf geht es aus ökonomischer Sicht allerdings nicht ein-
mal darum. Die Beklagten legen mit der Berufung denn auch nichts dar, was eine
andere Sicht der Dinge dazu nur schon im Ansatz nahe legen könnte. Auf das be-
klagtische Vorbringen, wieso für den Eigenbedarf nicht die Wohnung D._ in
Anspruch genommen worden sei (vgl. act. 70 S. 10), wird erst noch einzugehen
sein.
4.3 Die Beklagten halten weiter dafür, es sei nicht nachvollziehbar, weshalb eine
professionelle Verwaltung bei der Kündigung nicht angebe, für wen genau der Ei-
genbedarf geltend gemacht werde. Immerhin habe die Verwaltung beim Ausspre-
chen der Kündigung angeblich gewusst, dass die Wohnung der mittleren Tochter
der Klägerin zur Verfügung gestellt werden sollte (vgl. act. 70 S. 4). Offensichtlich
habe aber die Klägerin abwarten wollen, ob die Beklagten die Kündigung akzep-
tieren würden. Als dies nicht der Fall gewesen sei, habe sie sich für die mittlere
Tochter entschieden. Dieses ganze Verhalten sei ein Indiz gegen die Glaubhaf-
tigkeit des Eigenbedarfs (vgl. act. 70 S. 7).
Die Klägerin hält dem entgegen, es sei absolut nicht unüblich, dass selbst bei
Kenntnis der Person, welche in die Wohnung einziehen solle, die Kündigung le-
diglich mit "Eigenbedarf" begründet werde. Aus folgender von den Beklagten zu
Protokoll gegebener Aussage (Prot. VI S. 12) sei zudem ersichtlich, dass für sie
die Kündigungsbegründung nicht im Vordergrund gestanden habe: "Aus diesem
Grund wäre es dienlich gewesen, wenn dieser Kündigungsgrund früher substantiiert wor-
den wäre. Wobei es nicht viel geändert hätte." Ferner – so die Klägerin weiter – stelle
die Begründung der Kündigung keine Bedingung für deren Gültigkeit dar (act. 77
S. 6).
Die Klägerin bzw. die Liegenschaftsverwaltung vermerkte auf dem Begleitschrei-
ben zur Kündigung vom 26. Juni 2009 als Begründung "Eigenbedarf" und infor-
mierte die Beklagten insofern von sich aus über den Kündigungsgrund. Eine de-
taillierte Begründung dazu gab sie nicht ab (act. 3/2/8). Dazu war sie allerdings
auch gar nicht verpflichtet (vgl. Art. 271 Abs. 2 OR). Mit der Einreichung des Kün-
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digungsanfechtungsbegehrens ersuchte die beklagtische Rechtsvertreterin mit
Schreiben vom 22. Juli 2009 die Liegenschaftsverwaltung, den Eigenbedarf ge-
nauer zu substantiieren (act. 3/9). Diesem Ersuchen wurde durch den klägeri-
schen Rechtsvertreter mit E-Mail vom 9. Oktober 2009, also vier Tage vor der an-
gesetzten Schlichtungsverhandlung, Folge geleistet (act. 3/10; act. 3/5).
Die Vorinstanz erwog dazu, diese zeitliche Verzögerung hätte tatsächlich ein Indiz
für eine missbräuchliche Kündigung darstellen können, allerdings sei diese Ver-
mutung durch die klägerische Begründung für die Zeitverzögerung einigermassen
entkräftet worden. Überdies vermöge dieses Versäumnis am Beweisergebnis oh-
nehin nichts zu ändern (act. 64 S. 20).
Der Einwand der Beklagten geht fehl und vermag an der vorinstanzlichen Be-
weiswürdigung nichts zu ändern. Das Gesetz nennt keine Fristen, innert welchen
ein Vermieter seiner Begründungspflicht nachkommen muss. Die Begründung
sollte jedoch innert angemessener Frist nach Eingang des Gesuches abgegeben
werden, wobei auf dessen Zeitpunkt abzustellen ist. Vorliegend stellte die beklag-
tische Rechtsvertreterin das Gesuch gleichzeitig mit der Eingabe des Kündi-
gungsanfechtungsbegehrens (vgl. act. 3/9). Folglich war sie für den Anfechtungs-
entschluss der Beklagten nicht auf die nähere Begründung angewiesen. Überdies
war ihr ohnehin wegen des Begleitschreibens bekannt, dass die Kündigung infol-
ge Eigenbedarfs erging (act. 3/2/8). Nach dem Gesagten hätte es sogar gereicht,
wenn die Klägerin die detaillierte Begründung erst anlässlich der Schlichtungsver-
handlung vorgetragen hätte. Deren Zweck besteht ja gerade darin, über die Kün-
digung zu befinden (vgl. zum Ganzen ZK OR-Higi, Art. 271 N 140 f. und insb.
auch N 143). Die zeitliche Verzögerung in der näheren Kundgabe des Eigenbe-
darfs lässt sich daher nicht als Versäumnis werten, das stichhaltig den geltend
gemachten Eigenbedarf für die mittlere Tochter als vorgeschobenen Grund beleg-
te und damit die Kündigung als treuwidrig. Vielmehr ist die späte Detaillierung des
Eigenbedarfs im Rahmen der gesamthaften Würdigung der klägerischen Vorbrin-
gen zu werten, wie es das Mietgericht auch getan hat.
4.4 Die Beklagten machen weiter geltend, die Klägerin habe den Eigenbedarf
nicht glaubhaft machen können. Einerseits seien die Ausführungen von E._
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(zum Zeitpunkt der Kündigung gut 181⁄2-jährig), wie es zu ihrem Entschluss ge-
kommen sei, nunmehr eine eigene Wohnung beziehen zu wollen, schwammig,
und es scheine ihr alles ziemlich egal zu sein (act. 70 S. 5). Andererseits gehe
aus den Zeugenaussagen des Ehemannes der Klägerin nicht hervor, wie es zum
elterlichen Entschluss gekommen sei, E._ die Wohnung zur Verfügung stel-
len zu wollen (act. 70 S. 5 f.). Dennoch komme das Mietgericht nach einem sehr
umfassenden Beweisverfahren zum Schluss, der behauptete Eigenbedarf sei er-
wiesen. Zwar räume es ein, dass E._ nicht mehr mit F._ (= Ex-Freund
der Tochter) zusammen in die Wohnung habe einziehen wollen und die Behaup-
tungen zum Trennungszeitpunkt der beiden falsch gewesen seien. Der Eigenbe-
darf für E._ werde aber - gemäss Mietgericht - durch diese falsche Behaup-
tung nicht beeinträchtigt, denn letztlich sei nicht entscheidend, mit wem sie in die
Wohnung einziehen wolle, solange bewiesen sei, dass sie selbst einziehe. Dieser
Auffassung könne wohl kaum gefolgt werden (vgl. act. 70 S. 8).
Mit der Vorinstanz ist davon auszugehen, dass die Behauptungen der Klägerin
bezüglich Trennungszeitpunkt von F._ falsch gewesen sind, was ihrerseits
auch nicht bestritten wird. Vielmehr macht der Rechtsvertreter der Klägerin gel-
tend, er sei mangels Nachfrage davon ausgegangen, E._ sei immer noch mit
F._ zusammen (act. 77 S. 18). Dies könnte durchaus als Indiz für einen vor-
geschobenen und nicht ernsthaften Eigenbedarf zu werten sein, jedenfalls dann,
wenn der "Miteinzug" von F._ tatsächlich für den Entschluss zur Kündigung
wegen Eigenbedarfs der Tochter massgeblich gewesen wäre. Dafür fehlen jedoch
nähere Anhaltspunkte, und es werden solche denn auch von den Beklagten nicht
geltend gemacht. Massgeblich kann daher nur sein, ob die Tochter ernsthaft ge-
willt war bzw. ist, eine Wohnung in der klägerischen Liegenschaft zu beziehen
und die Eltern diesem ernsthaften Wunsch mit der Kündigung nachgaben. Denn
darin liegt der sog. dringliche Eigenbedarf im Sinne des Gesetzes. Unmassge-
blich ist demzufolge – um selbst das noch zu erwähnen –, ob die doch relativ jun-
ge Tochter den gewollten Einzug alleine bewerkstelligen oder zusätzlich einen
Freund oder eine Freundin (sofern gerade vorhanden) miteinbeziehen will oder
nicht.
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Das Mietgericht erwog, die Zeugin E._ habe jugendlich, unbeschwert und
zum Teil sogar unreif gewirkt. Ferner zeige sie sich gegenüber der Wahl der be-
klagtischen Wohnung eher gleichgültig, und es spiele für sie eigentlich keine Rol-
le, welche Wohnung sie beziehen werde bzw. wie gross die Wohnung sei (vgl.
act. 64 S. 12 u. S. 20). Dennoch wertete es ihren Wunsch, in eine eigene Woh-
nung zu ziehen, als ernsthaft und belegt. Denn auch wenn die Tochter die Wahl
einer für sie geeigneten Wohnung ihren Eltern überlassen habe, könne nicht auch
auf eine analoge Gleichgültigkeit der Klägerin in diesem Punkt geschlossen wer-
den. Die Klägerin habe zu Recht sehr wohl ein Interesse daran, ihrer Tochter die
günstigste Wohnung zur Verfügung zu stellen, da sie infolge beschränkter finan-
zieller Möglichkeiten der Tochter für die Kosten ohnehin aufzukommen habe (vgl.
act. 64 S. 20). Dieser Würdigung des Beweisergebnisses und der daraus sich er-
gebenden Auffassung kann vollumfänglich gefolgt werden. Das Mietgericht führte
ein umfassendes Beweisverfahren durch und setzte sich ausführlich sowie sorg-
fältig mit allen Zeugenaussagen auseinander. Insbesondere würdigte es auch das
eher naive und gleichgültige Verhalten von E._ in Bezug auf die Wohnungs-
wahl, erachtete aber deren Entschluss, in einer eigenen Wohnung zu leben rich-
tigerweise als erstellt. In Anbetracht des Alters der Tochter und der offenkundig
eher hablichen wirtschaftlichen Verhältnisse, in denen sie aufwächst (es liegt be-
kanntlich nicht im Vermögen vieler, der Tochter eine eigene Wohnung zur Verfü-
gung zu stellen), ist es jedenfalls bestens nachvollziehbar, dass sich die "Woh-
nungsfrage" für die Tochter der Klägerin als relativ einfach darstellte (vgl. Prot. VI
S. 44). Im Lichte dieser Umstände ist es ebenso nachvollziehbar, dass die Toch-
ter, mündig geworden, den ernsthaften Wunsch hatte, aus der elterlichen Woh-
nung auszuziehen, um alleine zu wohnen. Das wurde im Übrigen durch die Aus-
sagen von G._, ihrem Vater (und Ehemann der Klägerin) glaubhaft bestätigt
(vgl. Prot. VI S. 64 ff.). Die Beklagten bringen mit der Berufung nichts vor, was ei-
ne andere Würdigung des Beweisergebnisses nahe legen könnte.
Entgegen den Vorbringen der Beklagten kündigte die Klägerin die beklagtische
Wohnung nicht auf Vorrat, sondern leitete im Juni 2009 die Kündigung in die We-
ge, nachdem E._ den Wunsch für eine eigene Wohnung ernsthaft geäussert
hatte. Dabei ist nachvollziehbar, dass sie für ihre Tochter die unbestrittenermas-
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sen günstigste und gleichzeitig grösste Wohnung mit Seesicht beanspruchen
wollte, welche im Gegensatz zur Wohnung D._ zudem bereits saniert war
(act. 64 S. 21; act. 18 S. 3; Prot. VI S. 24). Nach dem Grundsatz der Kündigungs-
freiheit war die Klägerin denn auch nicht verpflichtet, E._ eine Wohnung mit
weniger Vorteilen zur Verfügung zu stellen, selbst wenn es E._ egal war,
welche Wohnung genau sie beziehen dürfte. Aus Sicht der Beklagten mag es
zwar schwerlich nachvollziehbar sein, weshalb die Klägerin genau ihre Wohnung
kündigte, obwohl E._ die konkrete Auswahl der Wohnung gleichgültig war.
Eine Kündigung ist aber nicht schon deshalb treuwidrig, weil sich der Vermieter
für eine Variante entscheidet, die für den Mieter weniger vorteilhaft ist (vgl. Urteil
des Bundesgerichts 4C.411/2006 vom 9. Februar 2007, Originaltext französisch,
auf Deutsch übersetzt und publ. in: MRA 2/07, S. 45 ff.).
4.5 Die Beklagten machen weiter geltend, der Eigenbedarf sei vorgeschoben,
da E._ seit der Kündigung zwei frei gewordene 4-Zimmerwohnungen in der
Liegenschaft hätte beziehen können. Schliesslich sei es ihr ja egal, welche Woh-
nung sie schlussendlich übernehme. Mit der Vorinstanz ist festzuhalten, dass der
Kündigungsgrund im Zeitpunkt der Kündigung gegeben sein muss und dessen
nachträglicher Wegfall nicht zur Treuwidrigkeit einer Kündigung führt (vgl. act. 64
S. 23). Notabene wurden die genannten Wohnungen erst rund eineinhalb Jahre
nach der Kündigung frei. Da sie unstrittig teurer als die Wohnung sind, welche die
Beklagten mieteten, bleibt auch das schon erwähnte ökonomische Argument.
Überdies behaupten die Beklagten nicht ernsthaft, es sei kurz vor oder nach der
Kündigung am 26. Juni 2009, also ca. zwei Monate früher oder später, eine
gleichwertige Wohnung frei geworden. Die Wohnung D._ ist richtigerweise
nicht zu berücksichtigen, da sie anerkanntermassen sanierungsbedürftig war,
über keine Seesicht verfügt und nicht zimmer-, aber flächenmässig etwas kleiner
ist (act. 18 S. 3; Prot. VI S. 24).
4.6 Im Ergebnis gilt es somit Folgendes festzuhalten: Aufgrund der vorinstanzli-
chen Beweiserhebungen gilt als erstellt, dass der von der Klägerin bei der Kündi-
gung geltend gemachte Eigenbedarf ernsthaft und damit dringlich im Sinne des
Gesetzes war. Die angefochtene Kündigung erweist sich damit nicht als treuwidrig
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im Sinne von Art. 271 Abs. 1 OR. Weiterungen erübrigen sich von daher (vgl. da-
zu etwa Urteil des Bundesgerichts 4C.411/2006 vom 9. Februar 2007, Originaltext
französisch; auf Deutsch übersetzt und publ. z.B. in: MRA 2/07, S. 47). Sie erüb-
rigen sich ebenso, weil keine weiteren Sachverhalte zu erkennen sind, die Anlass
dazu bieten könnten, die Treuwidrigkeit der Kündigung unter Gesichtspunkten zu
prüfen, die aus ihnen folgen. Liegt ein Eigenbedarf im Sinne des Gesetzes vor, ist
keine Interessenabwägung der Parteien mehr vorzunehmen, denn eine so be-
gründete Kündigung verstösst nicht gegen den Grundsatz von Treu und Glauben
(Urteil des Bundesgerichts 4C.411/2006 vom 9. Februar 2007, Originaltext fran-
zösisch, auf Deutsch übersetzt und publ. in: MRA 2/07, S. 47).
5. Zur Erstreckung
5.1 Für den Fall der Gültigkeit der Kündigung beantragen die Beklagten beru-
fungsweise eine Erstreckung des Mietverhältnisses bis zum 31. Juli 2012, da eine
sofortige Rückgabe der Mietsache nicht zumutbar sei. Für die Begründung ihres
Antrages verweisen sie vollumfänglich auf die vor Vorinstanz gemachten Ausfüh-
rungen (act. 70 S. 11).
5.2 Die Vorinstanz würdigte die sich gegenüberstehenden Interessen der Par-
teien im Sinne von Art. 272 OR zutreffend und erstreckte das Mietverhältnis ein-
malig und definitiv bis 30. September 2011 (act. 64 S. 27 f.). Auf die vorinstanzli-
chen Erwägungen ist vorab zu verweisen (vgl. act. 64 S. 23 ff.). Herauszustrei-
chen ist heute nochmals, dass das Mietgericht insbesondere das Alter der Be-
klagten zutreffend als wesentliches Element in der Interessenabwägung ange-
messen berücksichtigt hat. Weitere gewichtige Interessen, welche eine zusätzli-
che sog. Härte begründen und besonders ins Gewicht fallen könnten, erkannte
das Mietgericht richtigerweise nicht. Ebenso zu Recht hat es den Wunsch der
Tochter der Klägerin, aus der elterlichen Wohnung auszuziehen, im Rahmen der
Interessenabwägung nicht als besonders dringlich zu verwirklichendes Interesse
der Vermieterschaft gewichtet (vgl. act. 64 S. 26).
5.3 Die Beklagten benennen in der Berufung keine weiteren Gründe bzw. Inte-
ressen, welche in die vom Gesetz geforderte Abwägung einzubeziehen wären.
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Sie machen auch nicht geltend, das Mietgericht habe eine unvollständige oder im
Lichte von Art. 272 OR falsche Interessenabwägung vorgenommen. Insoweit ge-
nügt ihre Berufungsbegründung, die sich auf einen blossen Verweis auf ihre Aus-
führungen vor der Vorinstanz beschränkt (vgl. act. 70 S. 11 [und dazu Prot. VI S.
16 f.]), dem Rügeprinzip und den damit einhergehenden Begründungsanforde-
rungen des Art. 310 ZPO offenkundig nicht (vgl. dazu etwa ZK-ZPO,
Reetz/Theiler, Art. 310 N 5 f.; Mathys, Stämpfli Handkommentar ZPO, Art. 310 N
6 und 13; vgl. auch BGE 118 II 52 und 125 III 239 zum alten Recht). Daran zu än-
dern vermag auch nicht, dass in einem Prozess wie dem vorliegenden die sog.
soziale Untersuchungsmaxime gilt. Diese beschlägt nämlich nicht die Rüge- bzw.
Begründungsobliegenheit einer Partei, welche die Berufung ergreift, sondern le-
diglich die Sachverhaltsfeststellung. Nach konstanter einschlägiger höchstrichter-
licher Praxis enthebt im Übrigen die Anwendung dieser Maxime auch im Beru-
fungsverfahren die Parteien nicht von der prozessualen Last der Behauptung.
Ebenso wenig verpflichtet diese Maxime das Gericht, den Sachverhalt von sich
aus zu erforschen und etwa darnach zu suchen, was ggf. fehlende Behauptungen
einer Partei zu ersetzen vermöchte (vgl. BGE 125 III 238 f.; Übersicht zur unpubli-
zierten Praxis des Bundesgerichts zur sozialen Untersuchungsmaxime gemäss
aArt. 274d OR bei Duksch, in: Gauch/Aepli/Stöckli, Präjudizienbuch OR, 7. A., Zü-
rich 2009, S. 685 f.).
Nur um selbst das nicht zu versäumen: Aus den Ausführungen der Beklagten vor
dem Mietgericht (vgl. Prot. VI S. 16 f.), namentlich auch zu ihren Suchbemühun-
gen folgt nichts, was eine konkrete Härte im heutigen Zeitpunkt stichhaltig zu stüt-
zen oder gar zu begründen vermöchte, geschweige denn eine Unzumutbarkeit
des Auszugs auf das Ende der vom Mietgericht als angemessen erachteten Er-
streckungsdauer von immerhin zwei Jahren. Weiterungen zum Eventualantrag
der Beklagten erübrigen sich daher auch insoweit, und es ist das Urteil des Miet-
gerichts auch in diesem Punkt zu bestätigen.
5.4 Aus dem Gesagten erhellt, dass der Berufungsantrag betreffend die Dauer
der gewährten Erstreckung des Mietverhältnisses (Dispositiv Ziffer 2 des Urteils
des Bezirksgerichts Zürich vom 19. April 2011) als offensichtlich unbegründet ab-
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zuweisen ist. Folglich fällt die Anschlussberufung, welche sich auf die genannte
Ziffer 2 des vorinstanzlichen Urteils und die damit verbundenen Kosten- und Ent-
schädigungsfolgen beschränkt (act. 77 S. 2 f. u. 17), dahin (vgl. Art. 313 Abs. 2 lit.
b ZPO).
6. Kosten- und Entschädigungsfolgen
Ausgangsgemäss ist die vorinstanzliche Kosten- und Entschädigungsregelung zu
bestätigen (act. 64 S. 28 f.)
Dem Ausgang des Berufungsverfahrens entsprechend sind den Beklagten des-
sen Kosten aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die Gerichtskosten und die Pro-
zessentschädigung bemessen sich nach dem Streitwert, welcher sich auf
Fr. 50'358.– beläuft (42 Monate à Fr. 1'199.–; vgl. act. 64 S. 28; act. 72 S. 2). Die
Entscheidgebühr ist gestützt auf § 4 Abs.1 bis 3 und § 7 lit. a GebV OG vom
8. September 2010 auf Fr. 4'200.– festzusetzen. Die reduzierte Prozessentschä-
digung beträgt Fr. 2'500.– zuzüglich 8% Mehrwertsteuer (§ 4 Abs. 1 und § 13
Abs. 1 und 2 AnwGebV vom 8. September 2010; bzgl. MwSt vgl. Kreisschreiben
der Verwaltungskommission des Obergerichts über die Mehrwertsteuer vom
17. Mai 2006).