Decision ID: b59f3df3-cb1f-4881-b1fd-cae2c4c55815
Year: 2018
Language: de
Court: ZH_OG
Chamber: ZH_OG_001
Canton: ZH
Region: Zürich
Law Area: civil_law

betreffend Eheschutz
Berufung gegen ein Urteil und eine Verfügung des Einzelgerichts im  Verfahren am Bezirksgericht Meilen vom 29. September 2017 (EE170018-G)
- 2 -
Rechtsbegehren:
(vgl. Wiedergabe in Urk. 31 S. 2 f.)
Urteil und Verfügung des Bezirksgerichts Meilen vom 29. September 2017: (Urk. 27 = Urk. 31)
1. Es wird davon Vormerk genommen, dass die Parteien zum Getrenntleben
berechtigt sind.
2. Auf die Anträge auf Feststellung des Trennungszeitpunktes wird nicht einge-
treten.
3. Die eheliche Liegenschaft an der C._-Str. ... in D._ wird dem Ge-
suchsteller für die Dauer des Getrenntlebens zur Benutzung zugewiesen.
4. Der Antrag der Gesuchsgegnerin auf Herausgabe der "Twilight"-Stehlampe
wird abgewiesen.
5. Auf den Antrag des Gesuchstellers auf Zuteilung des Bootes wird nicht ein-
getreten.
6. Die Kinder E._, geboren am tt.mm.2003, und F._, geboren am
tt.mm.2004, werden unter die alternierende Obhut ihrer Eltern gestellt.
7. Die Eltern werden berechtigt bzw. verpflichtet, die Betreuungsverantwortung
für den Sohn E._ und die Tochter F._ wie folgt zu übernehmen:
- Die Kinder sind abwechslungsweise eine Woche beim Vater bzw. eine
Woche bei der Mutter, wobei die Betreuungsverantwortung jeweils mon-
tags um 12.00 Uhr mittags wechselt.
- Die Kinder verbringen Ostern/Pfingsten und Silvester/Neujahr im jährli-
chen Wechsel bei Vater oder Mutter. In den ungeraden Jahren verbringen
sie Pfingsten und Silvester plus Neujahr bei der Mutter und Ostern beim
Vater. In den geraden Jahren umgekehrt. Den 24. Dezember verbringen
die Kinder bei der Mutter, den 25. Dezember beim Vater. Die Schulferien
- 3 -
teilen sich die Eltern hälftig. Im Streitfall bzw. wenn die Eltern sich nicht
einigen können, beginnen die Feiertage/Ferien am ersten Tag um 9.00
Uhr und enden am letzten Tag um 17.00 Uhr.
8. Es wird festgestellt, dass die Kinder ihren Wohnsitz weiterhin an der
C._-Str. ..., D._, haben.
9. Die Gesuchsgegnerin wird verpflichtet, dem Gesuchsteller vom 10. März
2017 bis zum 31. Dezember 2017 einen monatlichen Unterhaltsbeitrag von
CHF 127.– zu bezahlen, zahlbar rückwirkend pro rata monatlich im Voraus,
je auf den Ersten eines jeden Monats.
10. Die Gesuchsgegnerin wird verpflichtet, dem Gesuchsteller an den Unterhalt
der beiden Kinder vom 10. März 2017 bis zum 31. März 2017 monatliche
Unterhaltsbeiträge von je CHF 500.– und ab 1. Januar 2018 von je
CHF 264.– zu bezahlen, jeweils zahlbar rückwirkend pro rata monatlich im
Voraus, je auf den Ersten eines jeden Monats.
11. Die Parteien kommen im Übrigen für den Barbedarf der Kinder gemäss den
obigen Erwägungen aus ihren Einkünften auf.
12. Die Entscheidgebühr wird festgesetzt auf CHF 6'000.–.
13. Die Kosten werden zu einem Drittel der Gesuchsgegnerin und zu zwei Drit-
teln dem Gesuchsteller auferlegt.
14. Der Kostenanteil des Gesuchstellers wird soweit ausreichend aus dem von
ihm geleisteten Kostenvorschuss bezogen.
15. Der Gesuchsteller wird verpflichtet, der Gesuchsgegnerin eine Parteient-
schädigung von CHF 2'000.– (zuzüglich 8 % Mehrwertsteuer) zu bezahlen.
16. [Mitteilungssatz].
17. [Rechtsmittelbelehrung].
- 4 -
Berufungsanträge:
des Gesuchstellers und Berufungsklägers (Urk. 30 S. 2 f.):
"1. Dispositiv-Ziff. 3 und 5 des vorinstanzlichen Urteils seien  und es sei dem Gesuchsteller die eheliche Liegenschaft an der C._-Str. ... in D._ samt Hausrat und Boot für die Dauer des Getrenntlebens zur Benutzung zuzuweisen.
2. Dispositiv-Ziff. 7 des vorinstanzlichen Urteils sei aufzuheben und mit folgender Fassung zu ersetzen: ‹‹Die Eltern werden berechtigt bzw. verpflichtet, die  für den Sohn E._ und die Tochter F._ wie folgt zu übernehmen:
- Die Kinder sind abwechslungsweise eine Woche beim Vater bzw. eine Woche bei der Mutter, wobei die  jeweils montags um 07.00 Uhr wechselt.
- In der Betreuungswoche der Mutter sind die Kinder zusätzlich am Montag bis um 18.00 Uhr sowie am Donnerstag über  und nach der Schule bis 18.00 Uhr beim Vater.
- Die Kinder verbringen Ostern/Pfingsten und Silvester/Neujahr im jährlichen Wechsel bei Vater oder Mutter. In den ungeraden Jahren verbringen sie Pfingsten und Silvester plus Neujahr bei der Mutter und Ostern beim Vater. In den geraden Jahren . Den 24. Dezember verbringen die Kinder bei der , den 25. Dezember beim Vater. Die Schulferien teilen sich die Eltern hälftig. Im Streitfall bzw. wenn die Eltern sich nicht  können, beginnen die Feiertage/Ferien am ersten Tag um 9.00 Uhr und enden am letzten Tag um 17.00 Uhr.››
3. Dispositiv-Ziff. 9 des vorinstanzlichen Urteils sei aufzuheben und die Gesuchsgegnerin sei zu verpflichten, dem Gesuchsteller einen monatlichen Unterhalt von CHF 1'426.00 zu bezahlen, zahlbar  im Voraus, rückwirkend auf den 10. März 2017 (pro rata).
4. Dispositiv-Ziff. 10 des vorinstanzlichen Urteils sei aufzuheben und die Gesuchsgegnerin sei zu verpflichten, dem Gesuchsteller an die Kosten der Kinder einen monatlichen Unterhalt von je CHF 770.00 zu bezahlen, zahlbar monatlich im Voraus, rückwirkend auf den 10. März 2017 (pro rata).
5. Dispositiv-Ziff. 13 und 15 seien aufzuheben.
Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zzgl. 8.0% ) für das erst- und zweitinstanzliche Verfahren zu Lasten der  und Berufungsbeklagten."
- 5 -
der Gesuchsgegnerin und Berufungsbeklagten (Urk. 37 S. 2):
"1. Es sei auf den Berufungsantrag Ziffer 1 (Zuteilung des ) nicht einzutreten,
eventualiter sei der Berufungsantrag Ziffer 1 abzuweisen.
2. Es sei der Berufungsantrag Ziffer 2 (Änderung der ; Dispositiv-Ziffer 7) abzuweisen.
3. Es sei der Berufungsantrag Ziffer 3 (Unterhaltsbeitrag an den ) abzuweisen.
4. Es sei der Berufungsantrag Ziffer 4 (Kinderunterhalt) abzuweisen.
5. Auf den Berufungsantrag Ziffer 5 sei nicht einzutreten; eventualiter sei der Antrag abzuweisen.
6. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zzgl. MWST  des Berufungsklägers."

Erwägungen:
I. Sachverhalt und Prozessgeschichte
1. Die Parteien stehen sich seit dem 15. März 2016 vor dem Bezirksgericht
Meilen in einem Eheschutzverfahren gegenüber. Sie haben zwei gemeinsame
Kinder: E._, geboren am tt.mm.2003, und F._, geboren am tt.mm.2004.
Nach Durchführung der Hauptverhandlung vom 19. September 2017 (Urk. 24) er-
liess die Vorinstanz am 29. September 2017 den eingangs wiedergegebenen
Eheschutzentscheid (Urk. 31).
2. Dagegen erhob der Gesuchsteller und Berufungskläger (fortan Gesuchstel-
ler) am 12. Oktober 2017 rechtzeitig Berufung mit den vorstehend erwähnten An-
trägen (Urk. 30). Der vom Gesuchsteller eingeforderte Kostenvorschuss von
Fr. 5'500.– ging fristgerecht bei der Obergerichtskasse ein (Urk. 34 und 35). Die
Berufungsantwort der Gesuchsgegnerin und Berufungsbeklagten (fortan Ge-
suchsgegnerin) datiert vom 26. November 2017 (Urk. 37). Der Gesuchsteller
- 6 -
reichte innert der ihm mit Verfügung vom 8. Dezember 2017 (Urk. 40) angesetz-
ten Frist unterm 15. Dezember 2017 eine Stellungnahme zur Berufungsantwort
ein (Urk. 41). Diese Eingabe (samt Beilagen) wurde der Rechtsvertreterin der Ge-
suchsgegnerin am 3. Januar 2018 zur Kenntnisnahme weitergeleitet, konnte die-
ser jedoch nicht zugestellt werden und wurde dem hiesigen Gericht retourniert
(Urk. 45). Auf telefonische Anfrage von Rechtsanwältin Y._ wurde ihr die er-
wähnte Eingabe des Gesuchstellers mit Schreiben vom 29. Januar 2018 erneut
zugestellt (Urk. 46). Bereits im damaligen Begleitschreiben wurde jedoch darauf
hingewiesen, dass die eingeschriebene Postsendung am siebten Tag nach dem
ersten (erfolglosen) Zustellungsversuch, somit am 15. Januar 2018, als zugestellt
gilt (Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO). Weitere Eingaben der Parteien erfolgten nicht.
3. Das Verfahren erweist sich als spruchreif. Die vorinstanzlichen Akten wur-
den beigezogen (Urk. 1-29).
II. Prozessuales
1. Die Berufung hemmt den Eintritt der Rechtskraft nur im Umfang der Anträge
(Art. 315 Abs. 1 ZPO). Im vorliegenden Berufungsverfahren sind die Zuteilung des
Motorbootes, die Betreuungsregelung sowie die Kinder- und Ehegattenunter-
haltsbeiträge strittig. Nicht angefochten wurden die Dispositiv-Ziffern 1, 2, 4, 6, 8,
11 und 12 des vorinstanzlichen Urteils. In diesem Umfang ist der vorinstanzliche
Entscheid in Rechtskraft erwachsen, was vorzumerken ist.
2. Mit der Berufung können unrichtige Rechtsanwendung und unrichtige Fest-
stellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). In der schrift-
lichen Berufungsbegründung (Art. 311 ZPO) hat sich der Berufungskläger einge-
hend mit den Erwägungen der Vorinstanz auseinanderzusetzen und dabei hinrei-
chend genau aufzuzeigen, inwiefern der erstinstanzliche Entscheid in den ange-
fochtenen Punkten als fehlerhaft zu betrachten ist bzw. an einem der genannten
Mängel leidet (BGE 142 I 93 E. 8.2; BGE 138 III 374 E. 4.3.1). Dieser Anforde-
rung genügt ein Berufungskläger nicht, wenn er lediglich auf die vor erster Instanz
vorgetragenen Vorbringen verweist bzw. diese wiederholt, sich mit Hinweisen auf
- 7 -
frühere Prozesshandlungen zufriedengibt oder den angefochtenen Entscheid in
allgemeiner Weise kritisiert. Ungenügend sind auch pauschale Verweise auf
Vorakten (BGer 4A_580/2015 vom 11. April 2016, E. 2.2, m.w.H.). Was nicht in
einer den gesetzlichen Begründungsanforderungen genügenden Weise bean-
standet wird, braucht von der Rechtsmittelinstanz nicht überprüft zu werden. Das
gilt zumindest solange, als ein Mangel nicht geradezu ins Auge springt (BGE 142
III 413 E. 2.2.4).
3. Gemäss Art. 317 Abs. 1 ZPO können im Berufungsverfahren neue Tatsa-
chen und Beweismittel (Noven) nur noch berücksichtigt werden, wenn sie kumula-
tiv ohne Verzug vorgebracht werden (lit. a) und trotz zumutbarer Sorgfalt nicht
schon vor erster Instanz vorgebracht werden konnten (lit. b). Dabei hat, wer sich
auf Noven beruft, deren Zulässigkeit darzutun (vgl. BGer 5A_330/2013 vom
24. September 2013, E. 3.5.1; BGer 5A_266/2015 vom 24. Juni 2015, E. 3.2.2).
Dies gilt auch in Verfahren betreffend Kinderbelange, bei denen nach Art. 296
ZPO der Sachverhalt von Amtes wegen zu erforschen ist. Unechte Noven, die bei
zumutbarer Sorgfalt bereits vor erster Instanz hätten geltend gemacht werden
können, können daher grundsätzlich nicht mehr vorgebracht werden, es sei denn,
eine Partei rüge, die Vorinstanz habe eine bestimmte Tatsache in Verletzung der
Untersuchungsmaxime nicht beachtet (vgl. statt vieler OGer ZH LE150006 vom
04.03.2015, E. 4.1).
III. Materielles
1. Zuteilung des Motorbootes
1.1 Der Gesuchsteller beantragte im vorinstanzlichen Verfahren, es sei ihm für
die Zeit des Getrenntlebens – zusammen mit dem übrigen Hausrat – auch das
Motorboot zur alleinigen Benutzung zuzuweisen (Urk. 11 Rz 3; Urk. 22 Rz 6 ff.).
Die Vorinstanz erwog, bei einem Boot handle es sich nicht um Hausrat im Sinne
von Art. 176 Abs. 1 Ziff. 2 ZGB, für dessen Zuteilung der Eheschutzrichter zu-
ständig sei. Auf das entsprechenden Begehren um Zuteilung des Bootes sei da-
her nicht einzutreten (Urk. 31 E. IV.3.b).
- 8 -
1.2 Der Gesuchsteller rügt vor Obergericht diese Rechtsauffassung der Vorin-
stanz. Gemäss Art. 176 Abs. 1 Ziff. 2 ZGB gehöre zum Hausrat neben der Grund-
ausstattung (Möbel, Teppiche, Bilder, Wäsche, Geschirr etc.) auch beispielsweise
der PC oder das Familienauto. Der Begriff des Hausrates sei weit zu interpretie-
ren. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung sei ein Personenwagen auch
Teil des Hausrates, sofern dieser zur Lebenshaltung der Ehegatten gehört habe.
Der Gesuchsteller habe vor Vorinstanz dargelegt, dass er das Boot im Sommer
regelmässig mit den Kindern nutze, was durch die Gesuchsgegnerin zu Recht
nicht bestritten worden sei. Das Boot gehöre somit offensichtlich zur Lebenshal-
tung der Ehegatten und sei demnach – wie auch ein Personenwagen – entgegen
der vorinstanzlichen Rechtsauffassung zum Hausrat zu zählen. Die Vorinstanz
habe somit zu Unrecht und ohne (schlüssige) Begründung in Bezug auf das Boot
einen Nichteintretensentscheid gefällt und somit in unrichtiger Rechtsanwendung
weder den Hausrat allgemein noch das Boot für die Dauer des Getrenntlebens
dem Gesuchsteller zugewiesen (Urk. 30 Rz 7-11).
1.3 Die Gesuchsgegnerin bringt in der Berufungsantwort zusammengefasst vor,
der Gesuchsteller sei in Bezug auf die Zuteilung des Motorbootes überhaupt nicht
beschwert. Zwar sei die Vorinstanz auf den Wunsch des Gesuchstellers, es sei
ihm das Boot während der Dauer des Getrenntlebens zur alleinigen Benutzung
zuzuweisen, nicht eingetreten. Der Gesuchsteller habe allerdings keinen explizi-
ten Antrag auf Zuteilung des Motorbootes gestellt, sondern nur einen solchen auf
Zuteilung der Liegenschaft samt Hausrat und Mobiliar. Lediglich in der Begrün-
dung seines Antrages habe der Gesuchsteller auch auf das Motorboot Bezug ge-
nommen. Da der Gesuchsteller in erster Instanz somit gar keinen Antrag auf Zu-
teilung des Motorbootes gestellt habe, sei er durch den angefochtenen Entscheid
in diesem Punkt nicht formell beschwert. Auch materiell sei der Gesuchsteller
nicht beschwert. Weder habe die Gesuchsgegnerin einen eigenen Antrag auf Zu-
teilung des Motorbootes gestellt, noch sei bestritten, dass das Motorboot versi-
cherungstechnisch auf den Gesuchsteller laute. Der Gesuchsteller sei damit als
Besitzer des Bootes zu betrachten. Es sei nicht nachvollziehbar, inwiefern sich
seine rechtliche Position durch die Gutheissung seines (im Übrigen gar nicht ex-
plizit gestellten) Antrages verbessern würde. Es fehle ihm damit also auch an der
- 9 -
materiellen Beschwer. Da die Beschwer Voraussetzung für das Eintreten auf ei-
nen Rechtsmittelantrag sei, diese aber in casu fehle, sei auf den Berufungsantrag
Ziffer 1 nicht einzutreten. Sollte das Gericht wider Erwarten davon ausgehen, der
Gesuchsteller sei bezüglich der nicht erfolgten Zuteilung des Motorbootes be-
schwert und auf den Berufungsantrag Ziffer 1 eintreten, sei das Begehren abzu-
weisen (Urk. 37 S. 4 f.).
1.4 Rechtsbegehren sind im Lichte der Begründung (BGE 137 III 617 E. 6.2;
BGE 137 II 313 E. 1.3) und unter Beachtung des Grundsatzes von Treu und
Glauben auszulegen. Der Gesuchsteller hat im vorinstanzlichen Verfahren un-
missverständlich den Willen geäussert, dass ihm für die Zeit des Getrenntlebens
"Hausrat und Mobiliar inkl. dem Boot" zuzuweisen sei (Urk. 11 Rz 3; vgl. auch
Urk. 22 Rz 6 ff.). Auch die Gesuchsgegnerin ging im vorinstanzlichen Verfahren
offensichtlich davon aus, dass der Gesuchsteller im Rahmen seines Eheschutz-
begehrens neben dem Hausrat auch das Boot für sich beanspruchte. So stellte
sie in ihrer Stellungnahme zum Eheschutzgesuch vom 26. Mai 2017 folgenden
Antrag (Urk. 16 S. 2):
"2.2 Auf den Antrag des Gesuchstellers auf Zuteilung des Motorboots an ihn sei nicht einzutreten, eventualiter sei dieser abzuweisen."
Überdies ging auch die Vorinstanz von einem entsprechenden Begehren des Ge-
suchstellers aus, ist sie doch auf "den Antrag des Gesuchstellers auf Zuteilung
des Bootes" nicht eingetreten (Urk. 31 Dispositivziffer 5). Nach dem Gesagten wa-
ren sich im vorinstanzlichen Verfahren die Parteien sowie auch das Gericht einig,
dass der Gesuchsteller einen Antrag auf Zuteilung des Bootes gestellt hatte. Mit
Blick auf die Begründung des Eheschutzgesuches (Urk. 11 Rz. 3) ist diese Auf-
fassung nicht zu beanstanden. Durch das Nichteintreten auf den Antrag des Ge-
suchstellers ist dieser durch den angefochtenen Entscheid damit formell be-
schwert. Auch die materielle Beschwer ist zu bejahen. Durch die Gutheissung
seines Antrages hätte der Gesuchsteller für die Zeit des Getrenntlebens das allei-
nige Benutzungsrecht am Boot. Solange sich die Parteien über die Zuteilung des
Bootes nicht einig sind, würde ein gerichtlicher Entscheid zugunsten des Gesuch-
stellers seine "rechtliche Position" auf jeden Fall verbessern. Auch wenn das Boot
"versicherungstechnisch" auf den Gesuchsteller lautet, sagt dies nichts über die
- 10 -
Benutzungsrechte der (Mit)Eigentümer aus. Wie sich nachfolgend zeigen wird,
handelt es sich beim Motorboot der Parteien um einen Bestandteil des Hausrates,
weshalb der Gesuchsteller Anspruch hat, dass das Eheschutzgericht über dessen
Zuteilung einen Entscheid trifft. Gemäss Art. 176 Abs. 1 Ziff. 2 ZGB "muss" das
Gericht die Benutzung der Wohnung und des Hausrates regeln, wenn die Aufhe-
bung des gemeinsamen Haushaltes begründet ist.
1.5 Der Begriff des Hausrates ist in einem weiten Sinne zu verstehen. Er um-
fasst nicht nur Möbel, Teppiche, Haushaltgeräte, Wäsche und Geschirr, sondern
auch Radio, Fernseher, Computer und Motorfahrzeuge, wenn diese zum eheli-
chen Lebensstandard gehören. In diesem Sinne zählen zum Hausrat sämtliche
beweglichen Sachen, die der Lebensführung der Ehegatten entsprechen und von
ihnen beiden ausserhalb der Berufsarbeit regelmässig benutzt werden. Umfasst
werden nicht nur Kompetenzstücke, sondern auch luxuriöse Gegenstände (Six,
Eheschutz, 2. Aufl., Bern 2014, Rz 2.189; FamKomm Scheidung/Vetterli, Band I,
Art. 176 ZGB N 19; Bachmann, Die Regelung des Getrenntlebens nach Art. 176
und 179 ZGB sowie nach zürcherischem Verfahrensrecht, Diss., St. Gallen 1995,
S. 88; ZK-Bräm, Art. 176 ZGB N 43). Der eherechtliche Begriff des Hausrates be-
schränkt sich dabei nicht nur auf Fahrnis, welches sich im eigentlichen Haushalt
befindet, weshalb auch Fahrzeuge darunterfallen können (OGer ZH LE120027
vom 30.01.2013, E. II.5.4). Gehört ein Fahrzeug zur Lebenshaltung der Ehegat-
ten, so kann dieses regelmässig zum Hausrat gerechnet werden (BGE 114 II 18
E. 4). Weshalb diese Rechtsprechung im Einzelfall nicht auch auf andere Motor-
fahrzeuge – insbesondere Boote – angewendet werden soll, hat die Gesuchsgeg-
nerin nicht dargelegt und ist auch nicht ersichtlich. Hat ein Motorfahrzeug somit
während des Zusammenlebens der Ehegatten zum gemeinsamen Lebensstan-
dard bzw. zur gemeinsamen Lebensführung gehört, fällt dieses unter den Begriff
des Hausrates im Sinne von Art. 176 Abs. 1 Ziff. 2 ZGB. Die Gesuchsgegnerin
bestreitet vor Obergericht nicht, dass das Motorboot der Parteien zum ehelichen
Lebensstandard gehört hat. Nach dem Gesagten fällt (im vorliegenden Fall) das
Motorboot der Parteien unter den weit auszulegenden Begriff des Hausrates. Die
Gesuchsgegnerin stellt im Übrigen keinen eigenen Antrag auf Zuteilung des Boo-
tes und geht selbst davon aus, dass der Gesuchsteller als "Besitzer des Bootes
- 11 -
zu betrachten" sei (Urk. 37 S. 5). Nachdem die Gesuchsgegnerin kein eigenes In-
teresse am streitgegenständlichen Motorboot geltend macht, ist dieses antrags-
gemäss – zusammen mit dem übrigen Hausrat und Mobiliar – für die Dauer des
Getrenntlebens dem Gesuchsteller zur alleinigen Benutzung zuzuweisen.
2. Regelung der Kinderbetreuung
2.1 Die Vorinstanz hat die beiden minderjährigen Kinder der Parteien E._
und F._ unter die alternierende Obhut ihrer Eltern gestellt und die Betreuung
wie folgt geregelt (Urk. 31 Dispositivziffer 6 und 7):
- Die Kinder sind abwechslungsweise eine Woche beim Vater bzw. eine  bei der Mutter, wobei die Betreuungsverantwortung jeweils montags um 12.00 Uhr mittags wechselt.
- Die Kinder verbringen Ostern/Pfingsten und Silvester/Neujahr im jährlichen Wechsel bei Vater oder Mutter. In den ungeraden Jahren verbringen sie Pfingsten und Silvester plus Neujahr bei der Mutter und Ostern beim Vater. In den geraden Jahren umgekehrt. Den 24. Dezember verbringen die Kinder bei der Mutter, den 25. Dezember beim Vater. Die Schulferien teilen sich die Eltern hälftig. Im Streitfall bzw. wenn die Eltern sich nicht einigen können, beginnen die Feiertage/Ferien am ersten Tag um 9.00 Uhr und enden am letzten Tag um 17.00 Uhr.
2.2 Der Gesuchsteller rügt berufungsweise, dass die von der Vorinstanz ange-
ordnete Betreuungsregelung von der ursprünglichen Abmachung der Ehegatten in
der Mediation abweiche. Es sei völlig unverständlich, dass die Vorinstanz die seit
der Trennung gelebte und vereinbarte Regelung mit der Begründung abändere,
es könne nicht Sinn der Festlegung der Betreuungsanteile sein, eine dem Be-
suchsrecht angenäherte minutiöse Regelung des Wochenablaufs der Kinder fest-
zusetzen. Dabei verkenne die Vorinstanz, dass die Parteien ebendiese Regelung
anlässlich der Trennung vereinbart und während rund acht Monaten gelebt hät-
ten. Ob die Vorinstanz diese Regelung sinnvoll finde oder nicht, dürfe keine Rolle
spielen, solange die Regelung nicht dem Kindeswohl widerspreche, was offen-
sichtlich nicht der Fall sei. Das Kriterium der Kontinuität bzw. Stabilität, verstan-
den als Weiterführung der bisherigen Lebensweise, spreche dafür, dass die Kin-
der sich wie in der Berufungsschrift beantragt, beim Vater aufhalten (Urk. 30
- 12 -
Rz 12 f.). In Übereinstimmung mit der bisherigen Betreuungsregelung seien die
Eltern somit berechtigt zu erklären, die Betreuungsverantwortung für den Sohn
E._ und die Tochter F._ wie folgt zu übernehmen (Urk. 30 Rz 14):
- Die Kinder sind abwechslungsweise eine Woche beim Vater bzw. eine  bei der Mutter, wobei die Betreuungsverantwortung jeweils montags um 07.00 Uhr wechselt.
- In der Betreuungswoche der Mutter sind die Kinder zusätzlich am Montag bis um 18.00 Uhr sowie am Donnerstag über Mittag und nach der Schule bis 18.00 Uhr beim Vater.
- [Feiertags- und Ferienregelung identisch mit dem vorinstanzlichen ].
2.3 In seiner Stellungnahme vom 15. Dezember 2017 zur Berufungsantwort der
Gesuchsgegnerin macht der Gesuchsteller weitere und teilweise neue Ausführun-
gen zum Thema Betreuungsregelung und offeriert diesbezüglich vor Obergericht
erstmals gewisse Beweismittel (Urk. 41 Rz 12-15). Die Beanstandungen am ange-
fochtenen Entscheid hat der Berufungskläger innert der Berufungsfrist vollständig
vorzutragen; ein allfälliger zweiter Schriftenwechsel oder die Ausübung des Rep-
likrechts dienen nicht dazu, die bisherige Kritik zu vervollständigen oder gar neue
vorzutragen (BGE 142 III 413 E. 2.2.4; vgl. auch Art. 317 Abs. 1 ZPO). In diesem
Sinne sind die neuen Vorbringen des Gesuchstellers im Rahmen seiner Stellung-
nahme vom 15. Dezember 2017 unbeachtlich, sofern es sich dabei nicht jeweils
um eine direkte Replik zur Berufungsantwort der Gesuchsgegnerin handelt.
2.4 Die Vorinstanz hat die von ihr angeordnete Betreuungsregelung eingehend
und nachvollziehbar begründet. Insbesondere erwog sie in diesem Zusammen-
hang, E._ sei vierzehn und F._ werde im ... [Monat] diesen Jahres drei-
zehn Jahre alt. Die Kinder seien nicht mehr in einem Alter, indem sie jede Stunde
überwacht werden müssten. Es sollte (zumindest auf Zusehen) ihnen überlassen
werden, ob sie nach der Schule in einer "Mutterwoche" noch beim Vater vorbei-
schauen wollten oder nicht. Eine fixe, auf die Minute festgelegte Regelung, wann
die Kinder sich wo aufzuhalten hätten, sei abgesehen davon nicht praktikabel
(man denke nur an die wechselnden Stundenpläne, freien Montage etc.). Der Ge-
danke hinter der alternierenden Obhut sei ja gerade, dass die Eltern sich gegen-
- 13 -
seitig, aber auch mit den Kindern absprächen, welche Bedürfnisse im Einzelfall
konkret vorlägen (Urk. 31 E. VI.2).
2.5 Mit diesen Erwägungen der Vorinstanz setzt sich der Gesuchsteller in seiner
Berufungsschrift nicht auseinander. Insbesondere zum Alter der Kinder nimmt er
überhaupt keine Stellung. Damit kommt der Gesuchsteller seiner Begründungs-
pflicht nicht nach (vgl. vorstehend E. II.2). Als einziges Argument bringt der Ge-
suchsteller vor, die Betreuungsregelung müsse so ausgestaltet werden, wie sie
ursprünglich in der Mediation festgelegt und seit der Trennung praktiziert worden
sei (Urk. 30 Rz 12 f.). Die vom Gesuchsteller angesprochene Kontinuität bzw.
Stabilität der Verhältnisse stellt allerdings nur ein Entscheidkriterium bei der Beur-
teilung des persönlichen Verkehrs zwischen Eltern und Kindern dar. Der elterliche
Kontakt ist nach Massgabe der Interessen der Kinder zu regeln, ohne dass es da-
rum ginge, einen Interessenausgleich zwischen den Eltern zu finden. Dabei ist zu
beachten, dass die Bedürfnisse eines Kleinkindes nicht denjenigen eines Jugend-
lichen entsprechen (BGer 5A_574/2014 vom 15. Januar 2015, E. 6.3). Oberste
Richtschnur für die Ausgestaltung des Kontaktrechts ist immer das Kindeswohl,
das anhand der Umstände des Einzelfalls zu beurteilen ist; allfällige Interessen
und Vorlieben der Eltern haben zurückzustehen (BGer 5A_627/2016 vom 28. Au-
gust 2017, E. 6.3; BGE 130 III 585 E. 2.1). Unter Berücksichtigung der vorstehen-
den Erwägungen ist nicht ersichtlich, inwiefern der angefochtene Entscheid den
Interessen der Kinder zuwiderlaufen sollte. In Kinderbelangen kommt die Offi-
zialmaxime zur Anwendung, d.h. das Gericht entscheidet ohne Bindung an die
Parteianträge (Art. 296 Abs. 3 ZPO). Demnach ist das Eheschutzgericht auch
nicht an eine vorbestehende oder zwischen den Parteien vereinbarte Betreuungs-
regelung gebunden. Die Vorinstanz hat die von ihr angeordnete Betreuungsrege-
lung nachvollziehbar begründet, wobei sich der Gesuchsteller mit diesen Erwä-
gungen nicht auseinandergesetzt hat. Zentral erscheint vorliegend, dass die Kin-
der wie bis anhin regelmässig von beiden Elternteilen betreut werden, was durch
die vorinstanzliche Betreuungsregelung gewährleistet ist. Eine falsche Rechtsan-
wendung bzw. eine unrichtige Sachverhaltsfeststellung im Sinne von Art. 310
ZPO bringt der Gesuchsteller nicht substantiiert vor und ist auch nicht ersichtlich.
Die Berufung ist in diesem Punkt abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.
- 14 -
3. Unterhaltsberechnung gemäss Vorinstanz
3.1 Die Vorinstanz ging bei der Unterhaltsberechnung von zwei Phasen aus. In
der ersten Phase vom 10. März 2017 bis 31. Dezember 2017 rechnete sie dem
Gesuchsteller ein Einkommen von Fr. 3'616.– und der Gesuchsgegnerin ein sol-
ches von Fr. 10'349.– an. In der zweiten Phase ab 1. Januar 2018 ging die Vorin-
stanz davon aus, dass es dem Gesuchsteller zumutbar sei, die Dachwohnung in
der ehelichen Liegenschaft für monatlich Fr. 1'200.– zu vermieten und dadurch
ein Gesamteinkommen von insgesamt Fr. 4'816.– zu generieren. Das Einkommen
der Gesuchsgegnerin blieb unverändert (Urk. 31 E. VII.4, S. 22-25).
3.2 Was den Bedarf anbelangt, ging die Vorinstanz von folgenden Zahlen aus
(vgl. die zusammenfassende Darstellung in Urk. 31 S. 25 und 26):
E._ (beim GS)
F._ (beim GS)
E._ (bei der GGin)
F._ (bei der GGin)
Fr. 3'157.– Fr. 356.– Fr. 356.– Fr. 5'685.– Fr. 1'887.– Fr. 1'336.–
Gestützt auf die vorerwähnten Einkommens- und Bedarfszahlen verpflichtete die
Vorinstanz die Gesuchsgegnerin in der ersten Phase zur Leistung von Unter-
haltsbeiträgen von insgesamt Fr. 1'127.– (Fr. 500.– pro Kind und Fr. 127.– für den Gesuchsteller persönlich). Für die zweite Phase berechnete die Vorinstanz noch
einen Gesamtunterhalt von Fr. 528.– (Fr. 264.– pro Kind; vgl. Urk. 31 S. 26 und Dispositivziffer 9 und 10). Die Vorinstanz hielt fest, dass darüber hinaus kein Be-
treuungsunterhalt geschuldet sei (Urk. 31 S. 26), was vor Obergericht von keiner
Partei beanstandet wird.
3.3 Im Zusammenhang mit den Daten der beiden vorerwähnten Unterhaltspha-
sen sind der Vorinstanz offensichtlich zwei Schreibfehler unterlaufen. Auf Seite 26
des angefochtenen Urteils (Urk. 31) sollte die zweite Phase am 1. Januar 2018
(und nicht 2017) beginnen. Noch unglücklicher ist das Versehen in Dispositivzif-
fer 10 des vorinstanzlichen Urteils (Urk. 31 S. 29). Die erste Phase dauert dort
versehentlich nur bis zum 31. März 2017 anstatt bis zum 31. Dezember 2017.
Dieses Versehen ist mit dem vorliegenden Entscheid zu korrigieren.
- 15 -
4. Beanstandungen zur Bedarfsberechnung
4.1 Mietkosten
4.1.1 Die vom Gesuchsteller bewohnte Liegenschaft an der C._-Strasse ...
in D._ wurde ihm mit Abtretungsvertrag vom 16. Mai 2006 von seinen Eltern
im Rahmen eines Erbvorbezuges überschrieben. Gleichzeitig räumte der Ge-
suchsteller seiner Mutter ein lebenslanges Nutzniessungsrecht an diesem Grund-
stück ein (Urk. 17/3). Mit "Änderung zum Dienstbarkeitsvertrag" vom 3. November
2011 wurde die lebenslange Nutzniessung an der Liegenschaft des Gesuchstel-
lers auf dessen Vater ausgedehnt (Urk. 12/1; vgl. auch Urk. 16 Rz 55 f.). Während
des Zusammenlebens bezahlten die Parteien für die eheliche Liegenschaft einen
Mietzins von monatlich insgesamt Fr. 1'250.–. Davon gingen Fr. 850.– direkt an
die Nutzniesser, d.h. die Eltern des Gesuchstellers, und Fr. 400.– flossen an die
Schwester des Gesuchstellers als Ausgleich für den Erbvorbezug (Urk. 11 S. 6;
Urk. 16 Rz 60; Urk. 17/4). Vor Vorinstanz brachte der Gesuchsteller vor, das frag-
liche Objekt an bester Lage in D._ könnte theoretisch für einen Zins von
mindestens Fr. 4'000.– vermietet werden. Seine Eltern seien nicht länger bereit,
einen unverhältnismässig tiefen und quartierunüblichen Mietzins zu akzeptieren
und die Familie ausserordentlich zu unterstützen. Ab Oktober 2017 würden die
Wohnkosten neu Fr. 2'375.– (inkl. Garage) betragen (Urk. 31 S. 15 mit Verweis
auf Urk. 22 S. 8 f.). Als Beleg für die behaupteten höheren Mietkosten legte er vor
Vorinstanz ein Schreiben seiner Eltern vom 25. Juni 2017 (Urk. 23/23), das dazu-
gehörige Formular zur Mitteilung von Mietzinserhöhungen ebenfalls datierend
vom 25. Juni 2017 (Urk. 23/24) sowie einen neuen Mietvertrag vom 25. bzw.
27. Juni 2017 (Urk. 23/25) ins Recht.
4.1.2 Die Vorinstanz erwog im Zusammenhang mit den Wohnkosten des Ge-
suchstellers, gemäss Art. 269d Abs. 2 lit. b OR sei eine Mietzinserhöhung nichtig,
wenn der Vermieter sie nicht begründe. Auch eine "ungenügend" begründete
Kündigung führe gemäss Rechtsprechung (wobei diese zum Teil umstritten sei)
zur Nichtigkeit der Mietzinserhöhung. Selbst wenn man mit einem Teil der Litera-
tur lediglich von deren Anfechtbarkeit ausginge, sei doch mehr als wahrscheinlich,
dass die Mietzinserhöhung vom 25. Juni 2017, die faktisch keine Begründung
- 16 -
enthalte, einer Überprüfung durch die zuständige Schlichtungsbehörde nicht
Stand halten würde. Mit der Gesuchsgegnerin sei davon auszugehen, dass der
Gesuchsteller gehalten gewesen wäre, die Mietzinserhöhung anzufechten. Habe
er dies nicht getan und die unzulässig erfolgte Mietzinserhöhung freiwillig akzep-
tiert, habe er allein die Folgen dieser Unterlassung zu tragen. Für das vorliegende
Verfahren sei beim Gesuchsteller somit weiterhin von einem Mietzins von
Fr. 1'250.– auszugehen. Damit könne offengelassen werden, ob die Mietzinser-
höhung auch aus anderen Überlegungen als rechtsmissbräuchlich angesehen
werden müsse (Urk. 31 S. 15 f.).
4.1.3 Mit seiner Berufung rügt der Gesuchsteller, entgegen der Vorinstanz sei
die Begründung für die Mietzinserhöhung klar gewesen und diese somit auch
nicht nichtig. Wie der Gesuchsteller bereits im vorinstanzlichen Verfahren geltend
gemacht habe, seien seine Eltern nicht länger bereit gewesen, einen unverhält-
nismässig tiefen und nicht dem Orts- und Quartiergebrauch üblichen Mietzins zu
gewähren. Vor diesem Hintergrund sei denn auch die streitgegenständliche Miet-
zinserhöhung erfolgt, was dem Gesuchsteller gestützt auf die vorgängigen Ge-
spräche mit den Eltern klar gewesen sei. Im Zeitpunkt des Zugangs der Mietzins-
erhöhung habe der Gesuchsteller daher unter Berücksichtigung sämtlicher Um-
stände gewusst, auf welchen Erhöhungsgrund sich die Eltern als Vermieter berie-
fen. Des Weiteren sei der neu vereinbarte Mietzins von Fr. 2'250.– für die Woh-
nung sowie Fr. 125.– für die Garage offensichtlich auch nicht missbräuchlich,
handle es sich dabei nach wie vor um einen Vorzugszins, welcher immer noch
weit unter der Ortsüblichkeit liege. Nach dem Gesagten sei die Mietzinserhöhung
durch die Vorinstanz zu Unrecht und unter Verletzung von Bundesrecht unbe-
rücksichtigt geblieben. Für die Berechnung des Mietzinses des Gesuchstellers
hätte die Vorinstanz somit ab 1. Oktober 2017 von Fr. 2'250.– ausgehen müssen
(Urk. 30 Rz 17-20). Dasselbe gelte auch bereits für die Zeit vor der Mietzinserhö-
hung, d.h. vom 10. März 2017 bis 30. September 2017. Bei einem offensichtlich
weit unter dem orts- und quartierüblichen Niveau liegenden Mietzins handle es
sich um eine freiwillige Leistung Dritter, welche bei der Berechnung der Leistungs-
fähigkeit nicht zu berücksichtigen sei. Die Berücksichtigung solcher Leistungen
werde von der Lehre zu Recht mit dem Argument abgelehnt, dass diese nach
- 17 -
dem Willen des zuwendenden Dritten dem Empfänger und nicht dem anderen
Ehegatten zukommen sollten. Hätten die Eltern des Gesuchstellers ihm einen Teil
der Liegenschaft zu einem absoluten Vorzugszins vermietet, so sei dies dem Ge-
suchsteller zugutegekommen und bei der Berechnung seiner Leistungsfähigkeit
nicht zu berücksichtigen (Urk. 30 Rz 22-24).
4.1.4 Die Gesuchsgegnerin bringt diesbezüglich vor, die Eltern des Gesuchstel-
lers hätten den Mietzins der ehelichen Liegenschaft erst am 26. Juni 2017, also
einen Monat nach Einreichung der Stellungnahme der Gesuchsgegnerin zum
Eheschutzgesuch erhöht. Dies sei ganz offensichtlich erfolgt, um dem Gesuch-
steller im Eheschutzverfahren gegen die missliebig gewordene Schwiegertochter
und dem Begehren des Sohnes, einen höheren Mietzins angerechnet zu erhalten,
Vorschub zu leisten. Die Vorinstanz habe deshalb zu Recht die Behauptung der
Gesuchsgegnerin als richtig betrachtet, dass der Gesuchsteller gehalten gewesen
wäre, die Mietzinserhöhung anzufechten. Da er dies nicht getan und die unzuläs-
sig erfolgte Mietzinserhöhung akzeptiert habe, müsse er auch alleine die Folgen
seiner Unterlassung tragen. Anzufügen bleibe, dass die Eltern während der Dauer
des Zusammenlebens der Parteien letztlich den Gesuchsteller unterstützt hätten,
weil er kein ausreichendes Einkommen erwirtschaftet habe, um an den Familien-
unterhalt beizutragen. Dass die Eltern des Gesuchstellers nun einen höheren
Mietzins verlangen würden, nur weil die Parteien sich getrennt hätten (Änderung
der familiären Situation), habe nichts mit einer Erhöhung des Mietzinses zur An-
passung an die Ortsüblichkeit zu tun und sei entsprechend missbräuchlich. Die
vom Gesuchsteller in diesem Zusammenhang vor Obergericht eingereichten Un-
terlagen Urk. 33/2 und Urk. 33/4-6 seien allesamt unzulässige Noven, die aus
dem Recht zu weisen seien. Ferner treffe die Ehegatten auch eine gegenseitige
Pflicht der Schadensminderung, so die Gesuchsgegnerin weiter. Es gehe nicht
an, dass der Gesuchsteller eine ungerechtfertigte Mietzinserhöhung akzeptiere,
um letztlich (zusammen mit seinen Eltern) der Gesuchsgegnerin "eins auszuwi-
schen". Aus all den genannten Gründen sei beim Gesuchsteller nach wie vor von
Mietkosten von maximal Fr. 1'250.– pro Monat auszugehen. Schliesslich handle
es sich beim Mietzins für die Wohnung des Gesuchstellers nicht um eine freiwilli-
ge Leistung Dritter, sondern um den vertraglich vereinbarten Mietzins. An die
- 18 -
mietvertraglichen Abmachungen müssten sich die Eltern des Gesuchstellers hal-
ten. Selbst wenn man die günstige Miete als freiwillige Leistung Dritter betrachten
würde, käme diese ja gerade dem Gesuchsteller und nicht der Gesuchsgegnerin
zugute. Sodann seien die Eltern des Gesuchstellers auch als Nutzniesser der
Liegenschaft an die geltenden Gesetze gebunden, insbesondere an das Miet-
recht. Sie könnten nicht einfach nur deshalb, weil sie die missliebig gewordene
Schwiegertochter "abstrafen" wollten, den Mietvertrag über die ehemals eheliche
Wohnung abändern. Entlarvend sei auch die eigene Bezeichnung der Wohnkos-
ten durch den Gesuchsteller als "neu vereinbarter Mietzins". Damit anerkenne er,
dass er nach der Trennung einen fast doppelt so hohen Mietzins für die bisherige
Wohnung vereinbart habe, was unbeachtlich sei, weil er damit in der ohnehin an-
gespannten finanziellen Situation die beinahe Verdoppelung von Mietkosten ak-
zeptiere, was über seine finanziellen Verhältnisse hinausgehe und sich nicht zu-
lasten der Gesuchsgegnerin auswirken dürfe (Urk. 37 Rz 33-51).
4.1.5 Vorliegend ist unbestritten, dass die Parteien vor der Trennung über Jah-
re hinweg die eheliche Liegenschaft zu Vorzugskonditionen von den Eltern des
Gesuchstellers mieten konnten. Der bezahlte Mietzins von Fr. 1'250.– für eine
solch grossräumige Liegenschaft (611m2; Urk. 17/3 S. 2; 5.5-Zimmer-Duplex-
wohnung; Urk. 22 Rz 20 und 22) in D._ liegt offensichtlich weit unter dem
Marktwert (vgl. auch Urk. 23/21). Die Eltern des Gesuchstellers haben regelmäs-
sig auf einen Grossteil der erzielbaren Mieteinnahmen verzichtet und dadurch
freiwillig einen Anteil der Wohnkosten der Parteien mitfinanziert. Bei einer solchen
Vermietung weit unter dem Marktwert handelt es sich regelmässig um eine ge-
mischte Schenkung, d.h. um eine freiwillige Zuwendung unter Familienangehöri-
gen. Solche freiwilligen Leistungen Dritter sind grundsätzlich nicht als Einkommen
zu betrachten, ansonsten sie indirekt einer anderen Person zukämen als derjeni-
gen, für die sie tatsächlich bestimmt sind. Solche Zuwendungen können aber al-
lenfalls die Leistungsfähigkeit mittelbar erhöhen, indem sie in der Bedarfsrech-
nung berücksichtigt werden und insoweit Einsparungen bewirken. Beiträge Dritter
können überdies bei der Feststellung der Leistungsfähigkeit berücksichtigt wer-
den, wenn dies dem Willen der zuwendenden Drittperson entspricht und/oder die
Zuwendung auf einer gesetzlichen Unterstützungspflicht beruht (MAIER, Die kon-
- 19 -
krete Berechnung von Unterhaltsansprüchen im Familienrecht, dargestellt anhand
der Praxis der Zürcher Gerichte seit Inkraftsetzung der neuen ZPO, in: FamPra.ch
2014 S. 338, m.w.H.; BGer 5C.27/2005 vom 23. November 2005, E. 3.4 mit Hin-
weis auf BGE 128 III 161, E. 2.c).
Vorliegend kann die Frage offenbleiben, ob die einseitige Mietzinserhöhung
durch die Eltern des Gesuchstellers gemäss Formular vom 25. Juni 2017 nichtig
bzw. anfechtbar ist (Urk. 23/24). Schliesslich liegt ein vom Gesuchsteller und sei-
nen Eltern unterzeichneter Mietvertrag vom 25. bzw. 27. Juni 2017 im Recht, wo-
rin ein Mietzins von Fr. 2'250.– vertraglich vereinbart wurde (Urk. 23/25). In Bezug
auf die Mietzinserhöhung bleibt an dieser Stelle jedoch Folgendes anzumerken:
Von einer Partei kann im Rahmen eines familienrechtlichen Verfahrens nicht er-
wartet werden, dass sie ein Gerichtsverfahren gegen die eigenen Eltern anstrebt,
welche von ihr während Jahren lediglich einen stark reduzierten Mietzins verlangt
und sie somit indirekt finanziell unterstützt haben. Eine solches Vorgehen ist un-
realistisch bzw. lebensfremd und birgt das Risiko, dass die Eltern die Liegenschaft
als Reaktion darauf zu marktüblichen Konditionen an eine Drittpartei vermieten
könnten. Der Gesuchsteller hat im Rahmen des vorliegenden (summarischen)
Eheschutzverfahrens zumindest glaubhaft gemacht, dass seine Eltern nicht mehr
bereit sind, ihn bzw. die Familie weiterhin so grosszügig zu unterstützen. Dieses
Vorgehen der Eltern ist nicht zu beanstanden. Sie haben weder gegenüber ihrem
erwachsenen Sohn, noch gegenüber der Gesuchsgegnerin eine gesetzliche oder
vertragliche Unterstützungspflicht (abgesehen von der Verwandtenunterstützung
im Sinne von Art. 328 f. ZGB, welche vorliegend nicht in Frage kommt). Die bis
anhin bezahlten – weit unter dem marktüblichen Niveau liegenden – Wohnkosten
führen dazu, dass die Gesuchsgegnerin tiefere Unterhaltsbeiträge zu entrichten
hat. Entsprechend kommt der Verzicht der Eltern des Gesuchstellers auf einen
Teil der Mieteinnahmen (zumindest teilweise) direkt der Gesuchsgegnerin zugute.
Es kann allerdings davon ausgegangen werden, dass die Eltern des Gesuchstel-
lers durch ihr bisheriges Entgegenkommen nicht die Gesuchsgegnerin von der
Bezahlung höherer Unterhaltsbeiträge bewahren wollten. Es steht ihnen nach
dem Gesagten daher jederzeit zu, die bis anhin geleisteten freiwilligen Unterstüt-
zungsleistungen an ihren Sohn bzw. dessen Familie zu reduzieren. Der Beweg-
- 20 -
grund, weshalb die Eltern zukünftig ihre freiwilligen Zuwendungen reduzieren
möchten, spielt dabei keine entscheidrelevante Rolle. Zudem ist zu berücksichti-
gen, dass der neue Mietzins von Fr. 2'250.– nach wie vor deutlich unter der Orts-
und Quartierüblichkeit liegt (vgl. Urk. 23/21). Der Vorwurf der Gesuchsgegnerin,
der Gesuchsteller hätte zusammen mit seinen Eltern in rechtsmissbräuchlicher
Weise die Miete erhöht, um der Gesuchsgegnerin "eins auszuwischen", findet in
den Prozessakten keine Stütze. Eine solche Schädigungsabsicht hat die Ge-
suchsgegnerin nicht substantiiert vorgetragen, geschweige denn belegt. Immerhin
hat der Gesuchsteller – neben dem Schreiben seiner Eltern, worin diese ihr Be-
dauern bezüglich der Mietzinserhöhung ausdrücken (Urk. 23/23) – auch urkund-
lich belegt, dass er seit Oktober 2017 tatsächlich einen höheren Mietzins von mo-
natlich insgesamt Fr. 2'375.– (inkl. Garage) bezahlt (Fr. 1'975.– an die Eltern und
Fr. 400.– an die Schwester; Urk. 33/2, Urk. 43/7 und Urk. 43/8). Das vorinstanzli-
che Urteil datiert vom 29. September 2017 (Urk. 31). Entsprechend ist nicht er-
sichtlich, weshalb die erstmals (auch) am 29. September 2017 erfolgte (höhere)
Mietzinsüberweisung als unzulässiges Novum "aus dem Recht zu weisen" wäre
(vgl. Urk. 37 S. 12). Da die Miete erst per Oktober 2017 angepasst wurde, konnte
der Gesuchsteller die entsprechenden Überweisungen an seine Eltern bzw.
Schwester nicht bereits im erstinstanzlichen Verfahren vorbringen.
4.1.6 Zusammenfassend hat der Gesuchsteller in casu glaubhaft gemacht,
dass er seit Oktober 2017 höhere Wohnkosten zu tragen hat und diese auch re-
gelmässig bezahlt. Eine rechtsmissbräuchliche Schädigungsabsicht der Eltern
bzw. des Gesuchstellers ist diesbezüglich aus den Akten nicht ersichtlich. Freiwil-
lige Zuwendungen von Verwandten sind solange zu berücksichtigen, wie sie aus-
gerichtet werden. Bei einem Wegfall der fakultativen Leistungen, was aufgrund
der Freiwilligkeit jederzeit möglich ist, vermindert sich die Leistungsfähigkeit des
betreffenden Ehegatten (BACHMANN, a.a.O., S. 126, mit Hinweis auf GEISER, Neu-
ere Tendenzen in der Rechtsprechung zu den familienrechtlichen Unterhalts-
pflichten, in: AJP 1993 S. 904). Somit ist beim Gesuchsteller ab Oktober 2017 von
den tatsächlich bezahlten Mietkosten von monatlich Fr. 2'250.– auszugehen. Im
angefochtenen Urteil wurde dem Gesuchsteller kein Auto angerechnet (Urk. 31
S. 13), was von ihm auch gar nicht beantragt wurde (Urk. 11 S. 5). Entsprechend
- 21 -
sind die Kosten gemäss Mietvertrag für die Garage von Fr. 125.– pro Monat
(Urk. 23/24) im Bedarf des Gesuchstellers nicht zu berücksichtigen.
4.1.7 Nicht zu folgen ist dem Gesuchsteller, wenn er fordert, dass ihm die höhe-
ren Wohnkosten bereits ab der Trennung im März 2017 anzurechnen seien
(Urk. 30 Rz 22-24). Nachweislich bezahlt der Gesuchsteller erst seit Oktober 2017
einen höheren Mietzins. Bis zu diesem Zeitpunkt betrugen die Wohnkosten des
Gesuchstellers lediglich Fr. 1'250.– pro Monat. Im Eheschutzverfahren bestimmt
sich der Lebensstandard und somit der Bedarf der Parteien aufgrund der tatsäch-
lichen Verhältnisse (OGer ZH LE130024 vom 17.09.2013, E. III.5). Demnach sind
den Parteien grundsätzlich keine hypothetischen Bedarfspositionen anzurechnen.
Die Berücksichtigung von Kosten, die tatsächlich gar nicht anfallen, würde zu ei-
ner im Eheschutz verpönten Vermögensumverteilung führen. Eine Ausnahme
kann dann vorliegen, wenn ein Ehegatte nach der Trennung vorübergehend bei
Freunden oder Verwandten wohnt und dort keine oder nur reduzierte Wohnkosten
anfallen (Six, a.a.O., Rz 2.103). Diesfalls können der betreffenden Partei höhere,
dem Lebensstandard entsprechende (und somit hypothetische) Wohnkosten an-
gerechnet werden. In Übereinstimmung mit der Vorinstanz ist dieser Ausnahme-
tatbestand vorliegend jedoch nicht einschlägig (Urk. 31 S. 16). Der Gesuchsteller
hat nach der Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes weder zwischenzeitlich
bei Bekannten gewohnt, noch hat er seinen Wohnkomfort freiwillig eingeschränkt.
Nach dem Gesagten rechtfertigt es sich nicht, dem Gesuchsteller bereits ab März
2017 und somit vor der tatsächlichen Mietvertragsanpassung (hypothetische) hö-
here Mietkosten anzurechnen.
4.1.8 Abschliessend kritisiert der Gesuchsteller im Zusammenhang mit den
Wohnkosten zu Recht, dass die Vorinstanz diese unrichtig zwischen den Eltern
und den Kindern aufgeteilt habe (Urk. 30 Rz 31 und 35). Die Vorinstanz hat zwar
korrekt erwogen, dass bei zwei Kindern der jeweilige Wohnkostenanteil pro Kind
je ein Viertel des Mietzinses beträgt (Urk. 31 S. 16). Entsprechend ist im Bedarf
der Eltern jeweils die Hälfte der Mietkosten zu berücksichtigen und die andere
Hälfte ist auf die beiden Kinder zu verteilen. Bei der konkreten Berechnung hat die
Vorinstanz dann allerdings jedem Kind fälschlicherweise nur einen Wohnkosten-
- 22 -
anteil von einem Achtel im Bedarf eingesetzt und dem betreffenden Elternteil so-
mit drei Viertel (Urk. 31 S. 16 und S. 19). Sie ging beim Gesuchsteller von Wohn-
kosten von Fr. 1'250.– aus und rechnete jedem Kind lediglich Fr. 156.– (1⁄8) an-
statt Fr. 313.– (1⁄4) an. Bei der Gesuchsgegnerin betragen die Mietkosten
Fr. 2'265.– (Urk. 17/7), weshalb der Anteil pro Kind Fr. 566.– (1⁄4) und nicht
Fr. 283.– (1⁄8) beträgt. Diese Rechenfehler sind mit dem vorliegenden Entscheid
zu korrigieren, indem jedem Kind ein Viertel der Wohnkosten des jeweiligen El-
ternteils anzurechnen ist (vgl. nachstehend E. III.5.2).
4.2 Rechtsschutzversicherung
4.2.1 Der Gesuchsteller rügt unter diesem Titel, die Vorinstanz habe die Kosten
seiner Rechtsschutzversicherung zu Unrecht nicht berücksichtigt (Urk. 31 S. 17),
obwohl diese Auslagen nachweislich zum ehelichen Lebensstandard gehört hät-
ten. Indem die Vorinstanz ohne Vorliegen sachgerechter Gründe den Gesuchstel-
ler in Bezug auf die Rechtsschutzversicherung auf den Freibetrag verwiesen, di-
verse nicht in den Notbedarf der Kinder gehörende Kosten jedoch in deren Bedarf
berücksichtigt habe, werde der Grundsatz der Gleichbehandlung der Parteien ver-
letzt (Urk. 30 Rz 25).
4.2.2 Entgegen der Behauptung des Gesuchstellers ergibt sich aus den Akten
gerade nicht, dass die Rechtsschutzversicherung zum ehelichen Lebensstandard
gehörte. Aus der Prämienrechnung der G._ vom 7. April 2017 geht hervor,
dass der Gesuchsteller die entsprechende Versicherung erst am 1. April 2017 –
und somit nach Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes – abschloss
(Urk. 12/8). Dass die Parteien bereits während des Zusammenlebens über eine
Rechtsschutzversicherung verfügt hätten, behauptet der Gesuchsteller vor Ober-
gericht nicht und geht aus den Akten auch nicht hervor. Die Prämien für die
Rechtsschutzversicherung sind somit in Übereinstimmung mit der Vorinstanz im
Bedarf des Gesuchstellers nicht zu berücksichtigen.
4.3 Hausratversicherung
4.3.1 Der Gesuchsteller bringt zusammengefasst vor, die Vorinstanz habe beim
Gesuchsteller lediglich Fr. 11.– [recte: Fr. 10.–] der nachgewiesenen Fr. 21.–
- 23 -
Hausratversicherungskosten berücksichtigt (vgl. Urk. 31 S. 17). Dies mit der Be-
gründung, Fr. 10.– fielen für die Pferdemietversicherung der Tochter F._ an,
weshalb diese Kosten in deren Bedarf einzusetzen seien. Dies sei grundsätzlich
nicht zu beanstanden. In der Folge habe die Vorinstanz die Kosten jedoch im Be-
darf von F._ aktenwidrig auf Seiten der Gesuchsgegnerin angerechnet
(Urk. 31 S. 19), obwohl diese beim Gesuchsteller anfielen und von diesem auch
bezahlt würden (Urk. 30 Rz 26 f.).
4.3.2 Dieser Einwand des Gesuchstellers erscheint berechtigt. Die Zusatzversi-
cherung für Pferdemieter von jährlich Fr. 120.– ist in die Privathaftpflichtversiche-
rung des Gesuchstellers integriert (Urk. 12/7). Die Gesuchsgegnerin behauptet
nicht, dass sie die entsprechende Pferdemieterversicherung bezahlt. Es ist nicht
nachvollziehbar, weshalb die Vorinstanz die entsprechenden Kosten der Tochter
von monatlich Fr. 10.– bei der Gesuchsgegnerin angerechnet hat (Urk. 31 S. 19),
obwohl der Gesuchsteller für diese Auslagen aufkommt – was von der Gegenpar-
tei auch im Berufungsverfahren nicht bestritten wird (Urk. 37 S. 16). Die Prämien
für die Pferdemieterversicherung sind vorliegend nach wie vor im Bedarf der
Tochter zu berücksichtigen, jedoch auf Seiten des Gesuchstellers.
4.4 Zahnarztkosten
4.4.1 In diesem Zusammenhang bringt der Gesuchsteller berufungsweise vor,
die Vorinstanz habe die erhöhten Gesundheitskosten seitens des Gesuchstellers
mangels Belegen nicht berücksichtigt (Urk. 31 S. 16 f.). Die Gesuchsgegnerin ha-
be jedoch allfällig beim Gesuchsteller anfallende Zahnarztkosten nicht bestritten
und damit anerkannt, weshalb auch beim Gesuchsteller unter Berücksichtigung
des Grundsatzes der Gleichbehandlung entsprechende Kosten hätten berücksich-
tigt werden müssen (Urk. 30 Rz 28).
4.4.2 Im Unterschied zur Gesuchsgegnerin (Urk. 16 S. 28) hat der Gesuchstel-
ler vor Vorinstanz keine Gesundheitskosten geltend gemacht (Urk. 11 S. 5). Ent-
sprechend gab es für die Gesuchsgegnerin diesbezüglich auch nichts zu bestrei-
ten. Von einer (impliziten) Anerkennung allfälliger Gesundheitskosten durch die
Gesuchsgegnerin kann daher keine Rede sein, zumal das Gericht im Anwen-
- 24 -
dungsbereich der Offizial- und Untersuchungsmaxime an eine solche Anerken-
nung ohnehin nicht gebunden wäre. Der Gesuchsteller hat weder vor Vorinstanz
noch vor Obergericht Belege für seine angeblichen Gesundheitskosten vorgelegt.
Entsprechend ist nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz bei ihm keine sol-
chen Auslagen berücksichtigte. Daran ändert auch der vom Gesuchsteller vorge-
brachte Gleichbehandlungsgrundsatz nichts. Fallen bei einem Ehegatten gewisse
Kosten nachweislich nicht an, sind diese in seinem Bedarf auch nicht anzurech-
nen.
4.5 Steuern
4.5.1 Nach Ansicht des Gesuchstellers sei aufgrund der mutmasslich höheren
als von der Vorinstanz festgelegten Unterhaltsbeiträge neuerdings mit einer Steu-
erbelastung des Gesuchstellers von mindestens Fr. 350.– zu rechnen (Urk. 30
Rz 29).
4.5.2 Im Vergleich zum angefochtenen Urteil erhält der Gesuchsteller gemäss
vorliegendem Entscheid in der aktuellen Phase knapp Fr. 1'000.– mehr Unter-
haltsbeiträge pro Monat (vgl. nachstehend E. III.7.2). Zusätzlich hat er Anspruch
auf einen Anteil am Bonus der Gesuchsgegnerin (vgl. nachstehend E. III.6.3),
welcher er als Unterhaltsgläubiger ebenfalls zu versteuern hat. Entsprechend hö-
her fällt seine Steuerbelastung aus. Es erscheint angemessen die von der Vor-
instanz festgesetzten Steuern des Gesuchstellers von Fr. 120.– (Urk. 31 S. 13)
auf Fr. 240.– zu verdoppeln.
4.5.3 Auch die Gesuchsgegnerin wird eine höhere Steuerbelastung zu tragen
haben, da ihr die jährlich ausbezahlte Leistungskomponente als Einkommen an-
gerechnet wird und sie diese zusätzlich zu versteuern hat (vgl. nachstehend
E. III.6.3). Auf der anderen Seite kann sie die (leicht höheren) Unterhaltsbeiträge
wiederum von ihrem Einkommen abziehen. Insgesamt rechtfertigt sich eine Erhö-
hung der Steuern im Bedarf der Gesuchsgegnerin um Fr. 250.– pro Monat auf to-
tal Fr. 930.–.
- 25 -
4.6 Auswärtige Verpflegung
4.6.1 Die Vorinstanz hat im Bedarf der Gesuchsgegnerin Fr. 270.– für auswär-
tige Verpflegung berücksichtigt. Gehe man bei dieser Lohnklasse von angemes-
senen Fr. 15.– pro Mittagessen aus, ergebe dies bei einem 90%-Pensum monat-
lich Fr. 270.– (Urk. 31 S. 17).
4.6.2 Der Gesuchsteller rügt bezüglich dieser Bedarfsposition, die Kosten für
Nahrung seien bereits im Grundbetrag enthalten, weshalb unter der Position der
auswärtigen Verpflegung nur Mehrkosten zu berücksichtigen seien. Dabei seien
50 % des Grundbetrags für die Nahrungskosten vorgesehen, vorliegend somit ca.
Fr. 550.–. Davon seien wiederum rund 55 %, mithin pro Tag ca. Fr. 10.– für das
Mittagessen zu verwenden. Für einen Betrag von Fr. 15.– pro Tag bleibe kein
Raum, mache die Gesuchsgegnerin doch zu Recht keine Schwerarbeit geltend
(Urk. 30 Rz 32).
4.6.3 Zu Recht verweist der Gesuchsteller im Zusammenhang mit der Berech-
nung der Kosten für auswärtige Verpflegung auf das Kreisschreiben der Verwal-
tungskommission des Obergerichts vom 16. September 2009 betreffend Richtli-
nien für die Berechnung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums (fortan
Kreisschreiben). Ebenfalls korrekt ist der Hinweis des Gesuchstellers, dass für je-
des Mittagessen rund Fr. 10.– bereits im Grundbetrag enthalten sind (OGer ZH
LE160007 vom 20.12.2016, E. II.10.3.c). Gemäss Vorinstanz sei unbestritten,
dass die Gesuchsgegnerin beruflich häufig unterwegs und daher auf auswärtige
Verpflegung angewiesen sei (Urk. 31 S. 17), was der Gesuchsteller in seiner Be-
rufung im Grundsatz nicht bestreitet. Dabei ist es offenkundig, dass Fr. 10.– für
eine auswärtige Mahlzeit (beispielsweise in einem Restaurant) nicht ausreichen.
Aus diesem Grund sieht das Kreisschreiben in Ziff. III.3.2 einen Zuschlag für
Mehrauslagen zwischen Fr. 5.– und Fr. 15.– vor (auch ohne Schwerarbeit). Die
Vorinstanz ging mit Bezug auf die Lohnklasse der Gesuchsgegnerin von einem
Zuschlag von täglich Fr. 15.– pro Mittagessen aus, was dem Kreisschreiben ent-
spricht und daher nicht zu beanstanden ist. Eine unrichtige Rechtsanwendung
oder falsche Sachverhaltserstellung ist diesbezüglich nicht ersichtlich, zumal der
Gesuchsteller sich mit der Argumentation der Vorinstanz nicht auseinandersetzt.
- 26 -
4.7 Parkplatz Arbeitsort
4.7.1 Die Vorinstanz rechnete der Gesuchsgegnerin Kosten für einen Parkplatz
am Arbeitsort von monatlich Fr. 100.– an. Aufgrund des Arbeitsortes in Zürich sei
eine solche Ausgabe notwendig, zumal die Gesuchsgegnerin beruflich auf ihr Au-
to angewiesen sei (Urk. 31 S. 13 und S. 17).
4.7.2 Der Gesuchsteller ist mit der Berücksichtigung dieser Parkplatzkosten im
Bedarf der Gesuchsgegnerin nicht einverstanden. Die Gesuchsgegnerin lege
nicht dar, weshalb sie auf ein Auto im Sinne eines Kompetenzgutes angewiesen
sei. Nur in Fällen, in denen einem Auto Kompetenzqualität zukomme, seien die
festen und veränderlichen Kosten zu berücksichtigen. Bei einem Wohnort in
D._ und einem Arbeitsort in Zürich sowie vor dem Hintergrund, dass die Ge-
suchsgegnerin vom Arbeitgeber ein GA bezahlt erhalte, habe das Auto der Ge-
suchsgegnerin offensichtlich keinen Kompetenzcharakter, weshalb auch die
Parkplatzkosten am Arbeitsort nicht berücksichtigt werden dürften (Urk. 30
Rz 33 f.).
4.7.3 Vor Vorinstanz hat die Gesuchsgegnerin ausgeführt, dass sie aus berufli-
chen Gründen auf das Auto angewiesen sei, weil sie zu Terminen und Bespre-
chungen in der ganzen Schweiz reisen müsse, was nicht immer nur mit den öf-
fentlichen Verkehrsmitteln möglich sei (Urk. 16 Rz 92). Diese Vorbringen hat der
Gesuchsteller nicht substantiiert bestritten. Für die Notwendigkeit eines Fahr-
zeugs spricht auch der Umstand, dass die Gesuchsgegnerin von ihrer Arbeitgebe-
rin monatlich Fr. 675.– "Autospesen" vergütet erhält. Offensichtlich braucht die
Gesuchsgegnerin das Fahrzeug somit (auch) für berufliche Zwecke. Damit steht
ihr aber auch am Arbeitsort ein Parkplatz zu. Bei der Berechnung des Einkom-
mens der Gesuchsgegnerin wird die "Parkplatz-Miete" von monatlich Fr. 100.–
explizit hinzugerechnet (vgl. Urk. 30 S. 25 und nachfolgend E. III. 6.3.3), weshalb
diese auch im Bedarf zu berücksichtigen ist.
4.8 Gesundheitskosten
4.8.1 Die Vorinstanz berücksichtigte im Bedarf der Kinder – wie von der Ge-
suchsgegnerin beantragt – zusätzliche Gesundheitskosten. Beim Sohn E._
- 27 -
handelt es sich dabei um anteilsmässige Auslagen für eine kieferorthopädische
Behandlung im Umfang von monatlich Fr. 250.– sowie die Kosten für seine
Schuheinlagen von Fr. 940.– pro Jahr bzw. Fr. 78.– pro Monat. Bei der Tochter
F._ berücksichtigte die Vorinstanz selbst zu tragende Kosten für zwei Halux-
Operationen in den Jahren 2017 und 2018. Gestützt auf eine Kostenschätzung
der H._ AG vom 15. Mai 2017 (Urk. 17/22) rechnete die Vorinstanz der Toch-
ter F._ voraussichtliche Gesundheitskosten von monatlich Fr. 33.– im Bedarf
an (Urk. 31 S. 19-21).
4.8.2 Der Gesuchsteller anerkennt die zusätzlichen Gesundheitskosten im Be-
darf der Kinder nicht. Er macht geltend, es handle sich dabei um ausserordentli-
che bzw. einmalige Kosten, weshalb diese nicht im Bedarf berücksichtigt werden
dürften. In Bezug auf die Schuheinlagen datiere die letzte Rechnung vom 14. Ja-
nuar 2016 (Urk. 17/16A). Es handle sich somit offensichtlich nicht um jährlich wie-
derkehrende Kosten, läge sonst für das Jahr 2017 ebenfalls eine Rechnung vor.
Zudem sei E._ für seine 14 Jahre bereits sehr gross und habe die Schuh-
grösse 45. Es sei daher ausgeschlossen, dass er jährlich neue Schuheinlagen
benötigen werde. Bezüglich der Kieferorthopädie- und der Halux-OP-Kosten führe
die Gesuchsgegnerin sogar selbst aus, dass diese Aufwendungen lediglich im
Jahr 2017 und 2018 anfallen würden (Urk. 30 Rz 37-39).
4.8.3 Mit Bezug auf die im Bedarf zu berücksichtigenden Gesundheitskosten ist
zunächst von den tatsächlich bezahlten Krankenkassenprämien auszugehen.
Darüber hinaus sind Kosten für nicht gedeckte Gesundheitskosten wie Selbstbe-
halte und Franchisen sowie Zahnarztbehandlungen in der Bedarfsberechnung zu
berücksichtigen, wenn sie gegenwärtig oder in naher Zukunft tatsächlich anfallen
(OGer ZH LE110015 vom 23.03.2012, E. III.D.2.d, mit Hinweis auf BGE 129 III
242 E. 4). Soweit die geltend gemachten Gesundheitskosten bei der Regelung
des Unterhalts bereits angefallen oder mit genügender Sicherheit vorhersehbar
sind, sind diese bei der Festlegung der Unterhaltsbeiträge zu berücksichtigen.
Dies gilt selbst für vorübergehende Kosten wie beispielsweise eine Zahnkorrektur.
Dem vorübergehenden Charakter solcher Positionen kann mit einer Staffelung
der Unterhaltsbeiträge ohne Weiteres begegnet werden (OGer ZH LE140050 vom
- 28 -
11.04.2016, E. V.2.5.2). In diesem Sinne sieht auch das Kreisschreiben in
Ziff. III.5.3 vor, dass bevorstehenden grösseren Auslagen wie z.B. Zahnarztkosten
durch eine zeitweise Erhöhung des Existenzminimums Rechnung getragen wer-
den kann. Nach dem Gesagten ist nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz die
erwähnten Gesundheitskosten der Kinder zusätzlich in deren Bedarf berücksich-
tigte. Notwendigkeit und Dauer der entsprechenden Behandlungen sowie die Hö-
he der zu erwartenden Kosten hat der Gesuchsteller nicht bestritten (Urk. 22
Rz 43; Urk. 30 Rz 37-39). Somit ist mit der Vorinstanz gestützt auf die von der
Gesuchsgegnerin eingereichten Unterlagen (Urk. 17/16 und Urk. 17/22) davon
auszugehen, dass sich die medizinischen Behandlungen Kinder im entsprechen-
den Umfang auf zwei Jahre (2017 und 2018) erstrecken werden. Es spricht nichts
dagegen, diese bereits angefallenen bzw. kurz bevorstehenden und somit vorher-
sehbaren Kosten bei der Unterhaltsberechnung miteinzubeziehen. Da ein Ehe-
schutzentscheid bis zur Scheidung in der Regel ebenfalls rund zwei Jahre Gültig-
keit hat, erübrigt sich eine weitere Abstufung der Bedarfsberechnung. Was die
Schuheinlagen von E._ anbelangt, sind die Vorbringen des Gesuchstellers
betreffend das Datum der Rechnung und die angebliche Schuhgrösse des Soh-
nes (Urk. 30 Rz 38) neu und somit als unzulässige Noven nicht zu berücksichti-
gen. Zumindest bringt der Gesuchsteller nicht vor, dass er die entsprechenden
Tatsachen bereits im erstinstanzlichen Verfahren form- und fristgerecht vorgetra-
gen habe. Im Übrigen sind diese Auslagen – wie auch die Behandlungskosten –
auf Seiten der Gesuchsgegnerin in den Kinderbedarf aufzunehmen und somit von
ihr zu tragen (vgl. Urk. 31 S. 19 f.). Aufgrund des ungenügenden Einkommens
des Gesuchstellers hat die Gesuchsgegnerin ohnehin beinahe sämtliche Kinder-
kosten alleine zu tragen. Entsprechend hat sich der Gesuchsteller angesichts sei-
ner mangelnden Leistungsfähigkeit einstweilen kaum an den Kinderkosten zu be-
teiligen. Auch aus diesem Grund erscheint es sachgerecht und nachvollziehbar,
die betreffenden Gesundheitskosten im Barbedarf der Kinder auf Seiten der Ge-
suchsgegnerin anzurechnen (vgl. nachfolgend E. III.5.2).
- 29 -
5. Fazit
5.1 Zusammenfassend ergeben sich aufgrund der vorstehenden Erwägungen
folgende Bedarfszahlen (vgl. Urk. 31 S. 12 f.; Änderungen im Vergleich zum an-
gefochtenen Urteil sind grau markiert):
Gesuchsteller Gesuchsgegnerin
Grundbetrag 1'350.– 1'350.–
Miete bis 30.09.2017
Miete ab 01.10.2017
625.– (1⁄2 von 1'250.–)
1'125.– (1⁄2 von 2'250.–) 1'133.– (1⁄2 von 2'265.–)
Parkplatz 125.–
Krankenkasse 583.– 551.–
Zusatzkosten Zahnarzt 75.–
Hausrat 67.– 37.–
Haftpflicht 10.–
Telefon/Internet 84.–
Billag 39.– 39.–
auswärtige Verpflegung 270.–
Auto 675.–
Parkplatz Arbeitsort 100.–
Hund 50.–
Steuern 240.– 930.–
TOTAL 2'964.– (bis 30.09.17)
3'464.– (ab 01.10.17) 5'369.–
5.2 Bei den Kindern ergibt sich angesichts der vorstehend erläuterten Änderun-
gen folgender Barbedarf (vgl. Urk. 31 S. 19 f.; Änderungen im Vergleich zum an-
gefochtenen Urteil sind grau markiert):
- 30 -
beim Gesuchsteller bei der Gesuchsgegnerin
E._ F._ E._ F._
Grundbetrag 200.– 200.– 400.– 400.–
Miete bis 30.09.2017
Miete ab 01.10.2017
313.– (1⁄4 von 1'250.–)
563.– (1⁄4 von 2'250.–)
313.– (1⁄4 von 1'250.–)
563.– (1⁄4 von 2'250.–)
566.– (1⁄4 von 2'265.– )
566.– (1⁄4 von 2'265.– )
10.–
Krankenkasse 173.– 173.–
Kieferorthopädie 250.–
Schuheinlagen 78.–
ÖV 92.–
Mittag auswärts 200.–
Handy 55.– 59.–
Taschengeld 36.– 28.–
Golf/Fussball 320.–
Haluxoperation 33.–
Reiten 300.–
Trampolin 50.–
TOTAL
513.– (bis 30.09.17)
763.– (ab 01.10.17)
523.– (bis 30.09.17)
773.– (ab 01.10.17)
2'170.– 1'609.–
6. Beanstandungen zum Einkommen der Parteien
6.1 Einkommen des Gesuchstellers
6.1.1 Die Vorinstanz berechnete das Erwerbseinkommen des Gesuchstellers
von monatlich Fr. 3'616.– anhand eines Durchschnittswertes der Jahre 2015 bis
2017. Sie ging diesbezüglich davon aus, dass der Gesuchsteller selbständig er-
werbend sei (Urk. 31 S. 23).
- 31 -
6.1.2 Der Gesuchsteller bringt vor Obergericht zusammengefasst vor, entgegen
der Ansicht der Vorinstanz sei er nicht selbstständig sondern unselbständig er-
werbend. Wie er bereits im erstinstanzlichen Verfahren erklärt habe, betreibe er
eine Aktiengesellschaft und sei bei dieser angestellt. Bei der I._ AG handle
es sich um eine juristische Person, weshalb der vom Gesuchsteller bezogene
Lohn massgebend sei. Dieser habe im Jahr 2016 Fr. 3'550.– pro Monat betragen,
was von der Gesuchsgegnerin vor Vorinstanz anerkannt worden sei. Durch die
Festsetzung des Nettoeinkommens des Gesuchstellers in der Höhe von
Fr. 3'616.– habe die Vorinstanz das Recht unrichtig angewendet, was vorliegend
gerügt werde.
6.1.3 Zur Feststellung der Leistungsfähigkeit ist grundsätzlich auf die Verhält-
nisse im Zeitpunkt der Urteilsfällung abzustellen. Bei unregelmässigem oder er-
heblich schwankendem Einkommen (zum Beispiel bei Selbstständigerwerbenden)
ist auf den Durchschnittswert einer genügend langen Vergleichsperiode abzustel-
len (FamKomm Scheidung/Schweighauser, Band I, Art. 285 N 141; BGer
5A_729/2010 vom 16. Dezember 2010, E. 3.2.1; OGer ZH LE160039 vom
23.11.2016, E. III.B.4.2). Beim Gesuchsteller ist nicht von einem unregelmässigen
Einkommen auszugehen. Gemäss unbestritten gebliebener und auch urkundlich
belegter Feststellung der Vorinstanz verdiente der Gesuchsteller im Jahr 2015
Fr. 42'581.–, im Jahr 2016 Fr. 42'603.– und im Jahr 2017 schliesslich Fr. 45'012.–
(Urk. 31 S. 23). Von erheblichen Schwankungen kann somit keine Rede sein.
Dem Gesuchsteller ist daher insofern Recht zu geben, als vorliegend keine Not-
wendigkeit besteht, auf einen Durchschnittswert zurückzugreifen. Andererseits ist
aber auch nicht ersichtlich, weshalb auf alte Einkommenszahlen aus dem Jahr
2016 abgestellt werden soll, nachdem die aktuellen Lohnauszahlungen ab Januar
2017 aktenkundig sind. Gemäss den vom Gesuchsteller selbst eingereichten
Lohnabrechnungen für die Monate Januar bis März 2017 beträgt sein monatliches
Nettoeinkommen seit dem Jahr 2017 regelmässig Fr. 3'751.– (Urk. 12/11). Es gibt
keinen Grund von alten Zahlen auszugehen, wenn neuere und aktuellere Belege
vorliegen. Gestützt auf die Untersuchungsmaxime (Art. 272 und Art. 296 Abs. 1
ZPO) ist beim Gesuchsteller von einem monatlichen Nettoeinkommen von
Fr. 3'751.– auszugehen.
- 32 -
6.2 Vermietung der Dachwohnung
6.2.1 Die Vorinstanz erwog, es sei dem Gesuchsteller zumutbar, die zur eheli-
chen Liegenschaft dazugehörige Dachwohnung ab dem 1. Januar 2018 zu ver-
mieten und dadurch ein zusätzliches Einkommen von monatlich Fr. 1'200.– zu
generieren. Es erscheine glaubhaft, dass die Dachwohnung zum Mietobjekt da-
zugehöre. Immerhin habe die Gesuchsgegnerin belegt, dass sie unter dem Titel
"rental" im Jahr 2016 insgesamt Fr. 7'200.– und im Januar 2017 Fr. 1'200.– von
einer J._ überwiesen erhalten habe. Unbestritten sei auch, dass der Ge-
suchsteller gewusst habe, dass Frau J._ sich über eine längere Zeit in der
Dachwohnung aufgehalten habe. Vor diesem Hintergrund sei die Behauptung des
Gesuchstellers, die Dachwohnung gehöre nicht zum Mietobjekt und er habe
nichts von den Mietzinseinnahmen gewusst, nicht sehr überzeugend. Gesamthaft
erscheine damit die Darstellung der Gesuchsgegnerin, die Dachwohnung gehöre
zum Mietobjekt, glaubhafter als die gegenteilige Darstellung des Gesuchstellers.
Da die Dachwohnung bereits 2016 und anfangs 2017 vermietet worden sei, sei es
dem Gesuchsteller zumutbar, dies auch weiterhin zu tun. Nach einer angemesse-
nen Übergangsfrist seien dem Gesuchsteller daher zusätzliche Einnahmen von
Fr. 1'200.– pro Monat anzurechnen (Urk. 31 S. 23 f.).
6.2.2 Der Gesuchsteller ist mit der Berücksichtigung dieses zusätzlichen Ein-
kommens nicht einverstanden. Er habe vor Vorinstanz urkundlich belegt, dass
das Studio nicht zur Wohnung gehöre, was auch der Gesuchsgegnerin bekannt
sei. Der Gesuchsteller habe bereits vor Vorinstanz geltend gemacht und nachge-
wiesen, dass
- nach der Eigentumsübertragung der Liegenschaft lediglich über die Woh-
nung, nicht aber über das Studio ein mündlicher Mietvertrag abgeschlossen
worden sei;
- das Studio seitens der Eltern nicht vermietet, sondern den Kindern lediglich
zum Gebrauch überlassen worden sei;
- er mit der Überlassung des Studios an Frau J._ nicht einverstanden
gewesen sei.
- 33 -
Aus den von der Gesuchsgegnerin eingereichten Zahlungsbelegen ergehe, dass
die Zahlungen von Frau J._ auf das Konto der Gesuchsgegnerin geflossen
seien. Von diesen Zahlungen habe der Gesuchsteller nie etwas gewusst. Die An-
nahme der Vorinstanz, es erscheine glaubhaft, das Studio habe zur Mietwohnung
gehört und sei während der Ehe vermietet worden, sei nicht nur aktenwidrig son-
dern vor dem Hintergrund des soeben Ausgeführten schlicht unhaltbar (Urk. 30
Rz 45-52).
6.2.3 Die Gesuchsgegnerin bringt dazu in der Berufungsantwort zusammenge-
fasst vor, es sei bewiesen, dass die Parteien in der Vergangenheit Mieteinnah-
men für das Studio erwirtschaftet hätten. In der neuen Situation, in welcher zwei
Haushalte zu finanzieren seien, müsse der Gesuchsteller seine Einkommensmög-
lichkeiten vollständig ausschöpfen. Die Behauptungen des Gesuchstellers, die El-
tern hätten ihm nur die eheliche Wohnung überlassen, seien reine Schutzbehaup-
tungen. Insbesondere bestreite der Gesuchsteller gerade nicht, dass das Studio
in den Jahren 2016 und 2017 an Frau J._ vermietet worden sei. Es sei dem-
nach mit der Vorinstanz davon auszugehen, dass die Darstellung der Gesuchs-
gegnerin, die Dachwohnung gehöre zum Mietobjekt, glaubhafter sei als die ge-
genteilige Behauptung des Gesuchstellers. Weiter bestreitet die Gesuchsgegne-
rin, dass der Gesuchsteller keine Kenntnis von der Vermietung des Studios ge-
habt habe. Frau J._ habe sich über eine längere Zeit in der Dachwohnung
aufgehalten. Es sei gar nicht möglich, dass der Gesuchsteller nichts von der Ver-
mietung gewusst habe. Diesbezüglich sei der Gesuchsteller sicherlich nicht davon
ausgegangen, dass Frau J._ einfach gratis in der Dachwohnung lebe. Der
Gesuchsteller betreibe ferner Wortklauberei, wenn er ausführe, es handle sich bei
dem zu vermietenden Objekt nicht um eine Dachwohnung sondern um ein Studio.
Die Parteien und das Gericht wüssten, worum es gehe; um Räume im Dachge-
schoss der Liegenschaft, die als voll ausgestattete Wohnung vermietet werden
könnten. Schliesslich habe der Gesuchsteller weder vor Vorinstanz noch in der
Berufungsbegründung bestritten, dass das Studio vermietet worden sei (Urk. 37
S. 19-22).
- 34 -
6.2.4 Die Frage, ob der Gesuchsteller von der damaligen Vermietung der
Dachwohnung an Frau J._ und den damit verbundenen Einnahmen gewusst
hat, kann vorliegend offenbleiben. Es ist daran zu erinnern, dass den Eltern des
Gesuchstellers spätestens seit 2011 ein Nutzniessungsrecht an der streitgegen-
ständlichen Liegenschaft zusteht (vgl. vorstehend E. III.4.1.1). Entsprechend ver-
fügen die Eltern auch über das alleinige Entscheidungsrecht, wie die entspre-
chenden Wohnungen genutzt und gegebenenfalls an wen vermietet werden sol-
len. Ob die Eltern des Gesuchstellers als Nutzniesser des Grundstücks von der
damaligen Vermietung der Dachwohnung an Frau J._ gewusst bzw. der
Vermietung zugestimmt haben, ist nicht bekannt. Aus den Akten ergeben sich
keine Hinweise, dass die Parteien zum Zeitpunkt der Vermietung des Studios an
Frau J._ über ein obligatorisches oder sachenrechtliches Nutzungsrecht an
der Dachwohnung verfügt hätten. Im Gegenteil ergibt sich aus dem Schreiben der
Eltern des Gesuchstellers vom 28. August 2017, dass seit November 2001 ein
mündlicher Mietvertrag bestehe, wonach dem Gesuchsteller lediglich die Erdge-
schosswohnung (inkl. Kellerabteil, Estrichabteil, 1 Garage und 1 Abstellplatz)
vermietet wurde (Urk. 23/22). Zudem ergibt sich aus dem aktuellen Mietvertrag
vom 25. bzw. 27. Juni 2017, dass der Gesuchsteller seit dem 1. Oktober 2017 an
der C._-Strasse ... in D._ eine "5-Zimmer-Wohnung" im "EG" mietet
(Urk. 23/25). Wie die rechtliche Situation in Bezug auf das Nutzungsrecht an der
Dachwohnung während des Zusammenlebens der Parteien ausgesehen hat, lässt
sich nicht abschliessend klären. Jedenfalls ergeben sich aus den Akten keine
Hinweise, dass der Gesuchsteller heutzutage über ein Gebrauchs- bzw. Nut-
zungsrecht an der hier interessierenden Dachwohnung verfügt. Nur weil die Par-
teien bzw. die Gesuchsgegnerin in den Jahren 2016 und 2017 das Studio (mit
oder ohne Einverständnis der Nutzniesser) vermietete, bedeutet dies nicht, dass
der Gesuchsteller aktuell über die Dachwohnung (rechtlich) verfügen kann. Der
aktenkundige Mietvertrag (Urk. 23/25) spricht klar dafür, dass die Dachwohnung
gegenwärtig nicht (mehr) zum Mietobjekt dazugehört, zumal es keine Hinweise
gibt, dass es sich bei diesem Vertrag um ein simuliertes Geschäft oder gar eine
Fälschung handeln könnte. Nach dem Gesagten ist entgegen der Vorinstanz da-
von auszugehen, dass der Gesuchsteller nicht Mieter der streitgegenständlichen
- 35 -
Dachwohnung ist, da diesbezüglich keine Belege oder andere Hinweise vorliegen.
Der Gesuchsteller kann daher nicht verpflichtet werden, aus einem Mietobjekt
Einnahmen zu generieren, über welches er rechtlich gar nicht verfügen kann. Es
ist davon abzusehen, dem Gesuchsteller Einkünfte aus der Untervermietung der
Dachwohnung anzurechnen, da das Nutzungsrecht an dieser Wohnung alleine
seinen Eltern zusteht.
6.3 Einkommen der Gesuchsgegnerin
6.3.1 Der Gesuchsteller rügt abschliessend, dass die Vorinstanz bei der Be-
rechnung des Einkommens der Gesuchsgegnerin aktenwidrig den Bonus nicht
berücksichtigt habe. Aus der Lohnabrechnung März 2017 (Urk. 17/26) sei ersicht-
lich, dass die Gesuchsgegnerin einen Anteil der Leistungskomponente in der Hö-
he von Fr. 20'669.70 ausbezahlt erhalten habe. Die Vorinstanz habe diese Leis-
tungskomponente von monatlich Fr. 1'615.– zu Unrecht nicht berücksichtigt
(Urk. 30 Rz 53 f.).
6.3.2 Die Gesuchstellerin bringt vor Obergericht vor, es sei richtig, dass ihr die
im März 2017 ausbezahlte Leistungskomponente von Fr. 20'669.70 nicht als Ein-
kommen angerechnet worden sei, da es sich dabei um eine erst- und einmalige
Zahlung gehandelt habe. Zudem sei die Auszahlung erstmals nach Aufhebung
des gemeinsamen Haushalts erfolgt, weshalb sie den Standard während der Ehe
gar nicht mehr habe beeinflussen können. Um einen Bonus anrechnen zu kön-
nen, müssten gewisse Erfahrungswerte vorhanden sein und ein Bonus müsste
über mehrere Jahre ausgerichtet worden sein, was bei der Gesuchsgegnerin nicht
der Fall sei. Würde man diese erstmals ausbezahlte variable Lohnkomponente
beim Einkommen berücksichtigen, müsste auch der Bedarf der Gesuchsgegnerin
um die auf diesen Einkommensanteil entfallenden Steuern von mindestens
Fr. 400.– erhöht werden. Im Resultat würde eine Anrechnung des erstmals nach
Aufhebung des gemeinsamen Haushalts ausbezahlten variablen Leistungslohns
also die Unterhaltsberechnung nur geringfügig verändern (Urk. 37 S. 22 f).
6.3.3 Die Vorinstanz berechnete das Einkommen der Gesuchsgegnerin anhand
der Lohnabrechnung für den Monat April 2017 (Urk. 17/11). Unter Berücksichti-
- 36 -
gung der Repräsentations- und Autospesen ging die Vorinstanz von einem Ge-
samteinkommen von Fr. 10'224.– aus. Dazu addierte sie die Auslagen für die
"Parkplatz-Miete" von Fr. 100.– sowie den "Natel-Pauschalabzug" von Fr. 25.–,
was schliesslich zu einem anrechenbaren Nettoeinkommen von monatlich
Fr. 10'349.– führte. Einen allfälligen variablen Lohnbestandteil liess die Vorinstanz
unberücksichtigt, da über den ausbezahlten Bonus nichts näheres bekannt sei und
ein solcher ohnehin erst im Folgejahr ausbezahlt würde (Urk. 31 S. 25). Bei dieser
Argumentation verkennt die Vorinstanz, dass über den Bonus der Gesuchsgegne-
rin sehr wohl Informationen vorliegen. Den aktenkundigen Lohnausweisen ist zu
entnehmen, dass die Gesuchsgegnerin im Jahr 2015 eine "Leistungskomponente
(LKP)" von Fr. 8'676.– und ihm Jahr 2016 eine solche von Fr. 8'693.– erhalten hat
(Urk. 17/27). Im März 2017 wurde ihr sodann eine weitere Leistungskomponente
im Umfang von Fr. 20'669.70 ausbezahlt (Urk. 17/26). Damit steht einerseits fest,
dass der variable Lohnbestandteil der Gesuchsgegnerin bekannt ist, und anderer-
seits ist erstellt, dass sie in den letzten drei Jahren regelmässig einen Bonus er-
halten hat. Demnach handelt es sich bei der im März 2017 ausbezahlten Leis-
tungskomponente – entgegen der Ansicht der Gesuchsgegnerin – nicht um eine
"erst- und einmalige" Zahlung. Zum Nettoeinkommen gehören nicht nur der feste
Lohnbestandteil, sondern auch effektiv bezahlte Provisionen sowie Gratifikationen
bzw. Boni. Dabei ist wie vorstehend bereits erwogen auf die Verhältnisse im Zeit-
punkt der Urteilsfällung abzustellen (E. III.6.1.3). Massgebend ist somit das aktuel-
le Einkommen, wobei insbesondere zu berücksichtigen ist, dass nach der Tren-
nung zwei Haushalte zu finanzieren sind und mit dem Gesamteinkommen der
Familie auch diese trennungsbedingten Mehrkosten beglichen werden müssen.
Die Leistungskomponente der Gesuchsgegnerin stellt nach dem Gesagten einen
Einkommensbestandteil dar, da ihr diese bereits während des Zusammenlebens
der Parteien regelmässig ausgerichtet wurde.
6.3.4 Gemäss "Vertragszusatz per 1.2.2017" erhält die Gesuchsgegnerin eine
jährliche Leistungskomponente von 0 bis 2.5 Monatsgrundlöhnen, wobei die Höhe
des Bonus vom "Zielerreichungsgrad" abhängig ist (Urk. 23/26). Ob und gegebe-
nenfalls in welcher Höhe die Gesuchsgegnerin auch in den nächsten Jahren eine
vom Zielerreichungsgrad abhängige variable Vergütung erhalten wird, ist zum jet-
- 37 -
zigen Zeitpunkt nicht vorhersehbar. Somit lässt sich heute auch noch nicht beurtei-
len, ob es sich bei der im März 2017 ausbezahlten Leistungskomponente von über
Fr. 20'000.– um einen einmaligen "Ausreisser" gehandelt hat, oder ob die Ge-
suchsgegnerin in Zukunft regelmässig Boni in dieser Grössenordnung erhalten
wird. Sind keine rechtsgenügenden Informationen über den künftigen Bonus vor-
handen, kann dieser bei der Einkommensberechnung ausgeklammert werden. In
einem solchen Fall ist der unterhaltspflichtige Ehegatte im Eheschutzentscheid zu
verpflichten, sich beim anderen Ehegatten unaufgefordert über den jeweils ausbe-
zahlten Bonus auszuweisen und ihm nach Auszahlung einen Anteil davon zu
überweisen. Diese Vorgehensweise hat ferner den Vorteil, dass der Bonus nicht
abstrakt bzw. hypothetisch im Voraus berechnet werden muss, sondern jeweils an
die konkreten jährlichen Auszahlungen gekoppelt wird, was den tatsächlichen
Verhältnissen entspricht. Da die Höhe der Leistungskomponente der Gesuchs-
gegnerin jeweils vom "Zielerreichungsgrad" abhängig ist und dadurch jährlich sehr
unterschiedlich ausfallen kann, ist in casu nach dieser Methode zu verfahren.
Nachdem vorliegend die Gesuchsgegnerin bereits den überwiegenden Anteil an
den Kinderkosten alleine zu tragen hat, rechtfertigt es sich, ihr zwei Drittel vom
Bonus zu belassen. Der übrige Drittel der Leistungskomponente steht dem Haus-
halt des Gesuchstellers zu. Von diesem Anteil ist dem Gesuchsteller die Hälfte
und den Kinder je ein Viertel zuzusprechen.
6.3.5 Nach Abzug der Sozialabgaben von knapp 13 % beträgt die der Gesuchs-
gegnerin im März 2017 ausbezahlte Leistungskomponente netto rund Fr. 18'000.–.
Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Gesuchsgegnerin erst ab März 2017 Unter-
haltsbeiträge schuldet. Entsprechend ist der Nettobonus anteilsmässig auf zehn
Monate zu reduzieren, was Fr. 15'000.– entspricht. Davon wiederum steht dem
Haushalt des Gesuchstellers ein Drittel und somit Fr. 5'000.– zu (Fr. 2'500.– für
den Gesuchsteller persönlich und Fr. 1'250.– für jedes Kind). Mit Wirkung ab dem
Jahr 2018 und für die weitere Dauer des Getrenntlebens ist die Gesuchsgegnerin
ferner zu verpflichten, dem Gesuchsteller innert 30 Tagen ab Zahlungseingang
sowie gegen Vorlage der entsprechenden Belege jeweils einen Drittel des ihr jähr-
lich ausbezahlten Nettobonusbetrags zu überweisen. Dabei ist dieser Drittel wie-
derum hälftig zwischen dem Gesuchsteller und den beiden Kindern aufzuteilen.
- 38 -
7. Unterhaltsberechnung
Aufgrund der vorstehenden Erwägungen ergibt sich in Abweichung zum ange-
fochtenen Entscheid zusammenfassend folgende Situation:
7.1 Für den Zeitraum vom 10. März 2017 bis 30. September 2017 ergibt sich
folgende Berechnung (vgl. Urk. 31 S. 25 f.; Beträge in Franken, gerundet):
E._ F._ 
E._ F._ Total
Einkommen 3'751.– 10'349.– 280.– 280.– 14'660.–
Bedarf 2'964.– 513.– 523.– 5'369.– 2'170.– 1'609.– 13'148.–
Manko Haushalt Gesuchsteller
minus 249.–
Freibetrag 
1'512.–
Freibetrag hälftig pro Haushalt
756.–
Bei einem zu deckenden Manko von Fr. 249.– im Haushalt des Gesuchstellers zu-
züglich des auf seinen Haushalt entfallenden hälftigen Anteils am Freibetrag von
Fr. 756.– ergibt sich ein von der Gesuchsgegnerin geschuldeter Unterhaltsbeitrag
von insgesamt Fr. 1'005.– pro Monat. Gemäss vorinstanzlichem Urteil steht dem Gesuchsteller persönlich in dieser Phase ein Unterhaltsbeitrag von Fr. 127.– pro Monat zu (Urk. 31 S. 26 und Dispositivziffer 9), was von der Gesuchsgegnerin
nicht angefochten wurde. Aufgrund des Verschlechterungsverbots ist dieser Be-
trag dem Gesuchsteller zu belassen. Nach Abzug des Ehegattenunterhalts ver-
bleibt ein Betrag von gerundet Fr. 880.–, welcher auf die beiden Kinder aufzuteilen
ist. Demgemäss beträgt der Unterhaltsanspruch ab 10. März 2017 pro Kind
Fr. 440.–.
7.2 Ab 1. Oktober 2017 werden dem Gesuchsteller höhere Mietkosten ange-
rechnet, weshalb sich der Gesamtbedarf in seinem Haushalt erhöht, was in der
- 39 -
zweiten Phase zu folgender Berechnungsgrundlage führt (vgl. Urk. 31 S. 25 f.;
Beträge in Franken, gerundet):
E._ F._ 
E._ F._ Total
Einkommen 3'751.– 10'349.– 280.– 280.– 14'660.–
Bedarf 3'464.– 763.– 773.– 5'369.– 2'170.– 1'609.– 14'148.–
Manko Haushalt Gesuchsteller
minus 1'249.–
Freibetrag 
512.–
Freibetrag hälftig 256.–
7.2.1 Bei einem zu deckenden Manko von Fr. 1'249.– auf Seiten des Gesuch-
stellers zuzüglich des auf seinen Haushalt entfallenden hälftigen Anteils am Frei-
betrag von Fr. 256.– ergibt sich ein Unterhaltsanspruch von total Fr. 1'505.– pro Monat.
Bis zum 31. Dezember 2017 steht dem Gesuchsteller gemäss Vorinstanz immer
noch ein persönlicher Unterhaltsbeitrag von Fr. 127.– zu. Für die Kinder verbleibt damit ein Betrag von insgesamt Fr. 1'378.– bzw. (gerundet) Fr. 690.– pro Kind.
7.2.2 Ab Januar 2018 fällt der persönliche Unterhaltsbeitrag für den Gesuch-
steller weg, weshalb ab diesem Zeitpunkt der gesamte Unterhaltsbeitrag auf die
beiden Kinder zu verteilen ist. Demgemäss beträgt der Unterhaltsanspruch ab
1. Januar 2018 pro Kind (gerundet) monatlich Fr. 753.– (Fr. 1'505 / 2).
IV.
1. Kosten- und Entschädigungsfolgen des erstinstanzlichen Verfahrens
1.1 Die Vorinstanz erwog, mit Bezug auf die Kinderbelange (Obhutszuteilung
und Besuchsrecht) seien die Kosten des Verfahrens gemäss ständiger Recht-
- 40 -
sprechung – unabhängig vom Ausgang – den Parteien je hälftig aufzuerlegen und
die Parteientschädigungen wettzugeschlagen. Darüber hinaus hätten vor allem
die Unterhaltsbeiträge geregelt werden müssen. Dort sei von einem grösseren
Unterliegen des Gesuchstellers auszugehen. Insgesamt erscheine es angemes-
sen, die Kosten zu zwei Dritteln dem Gesuchsteller und zu einem Drittel der Ge-
suchsgegnerin aufzuerlegen.
1.2 Der Gesuchsteller focht im Rahmen seiner Berufung auch die vorinstanzli-
chen Kosten- und Entschädigungsfolgen an und beantragte die Kostenauferle-
gung zulasten der Gesuchsgegnerin (Urk. 30 S. 3). Trifft die Rechtsmittelinstanz
einen neuen Entscheid, so entscheidet sie auch über die Prozesskosten des erst-
instanzlichen Verfahrens (Art. 318 Abs. 3 ZPO). Infolge des vorliegenden Ent-
scheids betreffend das Motorboot sowie die höheren Unterhaltsbeiträge zulasten
der Gesuchsgegnerin kann nicht mehr von einem "grösseren Unterliegen des Ge-
suchstellers" gesprochen werden. Obsiegen und Unterliegen halten sich nach der
vorliegenden Korrektur – was das erstinstanzliche Verfahren anbelangt – in etwa
die Waage, weshalb die vorinstanzlichen Gerichtskosten den Parteien ausgangs-
gemäss hälftig aufzuerlegen und die Parteientschädigungen wettzuschlagen sind.
2. Kosten- und Entschädigungsfolgen des Berufungsverfahrens
2.1 Abschliessend ist über die zweitinstanzlichen Kosten- und Entschädigungs-
folgen zu befinden. Für das Berufungsverfahren rechtfertigt es sich, in Anwen-
dung von § 12 Abs. 1 und 2 i.V.m. § 5 Abs. 1 und § 6 Abs. 2 lit. b GebV OG eine
pauschale Entscheidgebühr von Fr. 5'500.– festzusetzen.
2.2 Umstritten waren im vorliegenden Berufungsverfahren neben der Zuteilung
des Motorbootes und der Betreuungsregelung hauptsächlich die Unterhaltsbeiträ-
ge. Berufungsweise beantragt der Gesuchsteller die Bezahlung von Unterhaltsbei-
trägen durch die Gesuchsgegnerin von insgesamt Fr. 2'966.– pro Monat (Urk. 30
Rz 56 f.). Die Gesuchsgegnerin beantragt ihrerseits die Abweisung der Berufung
(Urk. 37 S. 2) und somit die Aufrechterhaltung der erstinstanzlichen Unterhaltsbei-
träge von aktuell Fr. 528.– (vgl. Urk 31 S. 26 und Dispositivziffer 10). Gemäss vor-
liegendem Entscheid beträgt der Unterhaltsanspruch des Gesuchstellers zusam-
- 41 -
men mit den Kindern in der jetzigen Phase Fr. 1'505.– (vgl. vorstehende E. III.7.2),
was näher beim Antrag der Gesuchsgegnerin liegt. Dafür erhält der Gesuchsteller
zusätzlich einen Anteil am Bonus der Gesuchsgegnerin. Darüber hinaus unterliegt
der Gesuchsteller im Zusammenhang mit der Betreuungsregelung der Kinder (Be-
rufungsantrag Ziff. 2), obsiegt jedoch betreffend die Zuteilung des Motorbootes
(Berufungsantrag Ziff. 1). Unter Berücksichtigung der gesamten Umstände, recht-
fertigt es sich, auch die Gerichtskosten des Berufungsverfahrens den Parteien je
hälftig aufzuerlegen und die Parteientschädigungen wettzuschlagen.