Decision ID: bf529dc3-bf13-4922-ac7c-03db70731dfa
Year: 2019
Language: fr
Court: VD_TC
Chamber: VD_TC_031
Canton: VD
Region: Région lémanique
Law Area: public_law

Vu les faits suivants:
A. D._ était propriétaire de la parcelle 149 du cadastre de la Commune de Tannay, d’une surface de 3’250 m2, sur laquelle sont érigés un bâtiment d’habitation et un garage. Cette parcelle se trouve en zone de villas A selon le plan général d’affectation (PGA) et le règlement du plan général d’affectation (RPGA) de la Commune de Tannay, approuvés préalablement par le département compétent le 19 janvier 2010 et mis en vigueur le 26 octobre 2010.
C._ est quant à lui propriétaire de la parcelle 283 de la Commune de Tannay, formée des anciennes parcelles 283 et 701, sur laquelle se trouve un bâtiment d’habitation. Cette parcelle se situe au nord de la parcelle 149; sa limite sud-ouest jouxte en partie la limite nord-est de la parcelle 149.
La parcelle 149 est par ailleurs entourée des parcelles 147 (au nord), 148, 344 (à l’est), 151 (au sud), 152 et 345 (à l’ouest).
B. Le 14 septembre 2011, E._, alors propriétaire de la parcelle 149, a déposé une demande de permis de construire pour la construction d’une piscine et d’un "muraflore" en bordure sud-ouest de la parcelle 149. Un permis de construire (n° 25170) pour la création d’une piscine privée non chauffée et d’un "muraflore" lui a été délivré le 15 décembre 2011.
C. En août 2012, C._ et deux autres propriétaires ont signalé à la Municipalité de Tannay (ci-après: la municipalité) que des travaux de terrassement impliquant d’importants mouvements de terre avaient été réalisés sur la parcelle 149. Il s’en est suivi un échange de correspondances entre la municipalité et D._ (ci-après: le constructeur), par l’intermédiaire de la société F._, au sujet des mouvements de terre effectués sur sa parcelle sans autorisation, en marge de travaux autorisés. L’intéressé a en particulier été invité à déposer une demande de permis de construire, accompagnée de plans détaillés et des courbes de niveaux avant et après les mouvements de terrain n’ayant fait l’objet d’aucune autorisation.
Le 24 septembre 2014, F._ a transmis à la municipalité des plans (situation et profils) établis par le Bureau G._, datés du 15 septembre 2014. Par la suite, le 24 octobre 2014, F._ a adressé à la municipalité une demande de permis de construire selon la procédure simplifiée pour les objets pouvant être dispensés d’enquête publique, pour la transformation des aménagements extérieurs de la parcelle 149 propriété de D._. Cette demande était accompagnée de plans (situation et profils) établis par le Bureau G._, datés du 22 octobre 2014. Elle a toutefois été retirée par la suite.
Par courriel du 11 novembre 2014 confirmant une entrevue de la veille relative à la mise en conformité de la parcelle 149, le municipal alors en charge des constructions a indiqué à F._ que la Municipalité exigeait "que le terrain fini ne soit pas supérieur à 1 mètre de hauteur par rapport au terrain naturel initial, et ceci à partir d'une distance de 1 mètre de la propriété voisine".
D. Le 10 décembre 2014, F._ a adressé à la municipalité une nouvelle demande de permis de construire selon la procédure simplifiée pour les objets pouvant être dispensés d’enquête publique, portant sur la transformation des aménagements extérieurs de la parcelle 149 propriété de D._, à laquelle étaient joints des plans (situation et profils) établis par le Bureau G._, datés du 4 décembre 2014.
Cette demande a été mise en consultation publique du 14 au 23 janvier 2015. Elle a suscité deux oppositions, dont l’une émanait de C._. Celui-ci a notamment fait valoir que le rehaussement du terrain n’était pas réglementaire, les altimétries indiquées sur les plans étant erronées. Il a en outre invoqué une violation des dispositions relatives aux dépendances de peu d'importance, s’agissant de la création d’une place de parc goudronnée.
Le 17 mars 2015, la municipalité a informé D._ de l'existence d’oppositions de propriétaires de parcelles voisines. Elle a précisé que le règlement communal "autorise des mouvements de terre ne devant pas être supérieurs à plus ou moins 1 mètre du terrain naturel, mais avec une tolérance de plus ou moins 50 centimètres par rapport aux altimétries mesurées officiellement, ce qui peut porter à un maximum de 1.50 mètre la hauteur des mouvements de terre". Elle a en outre indiqué que des représentants de la municipalité et du Service Technique Intercommunal s'étaient rendu sur place pour évaluer la situation et procéder à un relevé métré des hauteurs par rapport au niveau du terrain adjacent, qu’ils avaient constaté que la hauteur dépassait largement le mètre, et qu’un mise en conformité impliquait "le dégrappage d'une épaisseur de 60 centimètres au point le plus haut sur une partie de la parcelle, côté ouest [recte: nord-est], puis le dépôt d'une nouvelle demande de permis de construire normale (30 jours) avec l'indication des nouvelles altimétries et la création de la place de parc sur laquelle l'évacuation des eaux sera indiquée".
Les opposants ont été informés de ces éléments, de l'admission de leurs oppositions et de l'annulation de la demande de permis de construire (sic) le 13 avril 2015.
La municipalité et la société H._, mandatée par D._, ont par la suite échangé plusieurs courriels et courriers et une séance a eu lieu le 22 juin 2015. Le 29 juin 2015, la municipalité a confirmé à la société précitée qu'environ 60 cm de terre devaient être enlevés du côté nord-est de la parcelle afin de diminuer le niveau de la butte créée et qu'un couloir d’1 m 20 devait être maintenu à plat entre le bas de la butte et la limite de la propriété. Une fois ces travaux réalisés, de nouveaux plans indiquant les niveaux du terrain et la place de parc devraient être fournis et seraient présentés aux voisins, après quoi elle se déterminerait sur les démarches de demande de permis de construire.
Le 8 février 2016, la municipalité a écrit à H._ que les plans du terrain rectifié lui avaient été remis par F._, qu'une séance et une visite sur place avec les représentants des parties avait eu lieu, que les voisins maintenaient leurs oppositions aux travaux réalisés et qu'une demande de permis de construire devait donc être déposée.
E. Une demande de permis de construire portant sur la régularisation de mouvements de terre sur la parcelle 149 a été déposée le 1er avril 2016. Elle était accompagnée de plans (situation et profils) de la partie nord-est de la parcelle, établis le 30 mars 2016 par le Bureau G._. Cette demande a été mise à l’enquête publique du 22 avril au 23 mai 2016.
La Centrale des autorisations CAMAC a délivré sa synthèse le 3 mai 2016.
Le 20 mai 2016, C._ (ci-après: l’opposant) a formé opposition, faisant valoir que le dossier soumis à l'enquête publique était incomplet et contenait des incohérences, que le mur de soutènement, le remblai et la place de parc aménagés à côté du garage violaient la disposition réglementaire cantonale relative aux dépendances de peu d’importance, et que les mouvements de terres effectués dépassaient largement ce qui est autorisé par le règlement communal. Il a contesté l'altitude prise en considération au titre de terrain naturel.
Par prononcé du 22 septembre 2016, la Municipalité de Tannay (ci-après: la municipalité ou l’autorité intimée) a décidé ce qui suit:
"I. L’autorisation de construire requise (référence communale 27911; référence CAMAC 162159) est refusée;
II. Il n’est par conséquent pas délivré de permis de construire;
III. La synthèse CAMAC 162159 est annexée à la présente pour notification des décisions cantonales qu’elle contient;
IV. Ordre est donné au propriétaire de la parcelle 149 du cadastre de la commune de Tannay, soit actuellement M. D._, de supprimer les mouvements de terre non autorisés décrits dans sa demande de permis de construire du 1er avril 2016, de manière à recréer le niveau du terrain antérieur à proximité des parcelles 701 [actuelle parcelle 283], 147 et 148, assurant une continuité entre ces parcelles et la parcelle 149, et de supprimer la place de parc extérieure située entre le garage ECA 309b et la limite de la parcelle 701 [actuelle parcelle 283];
V. Ordre est donné au propriétaire de la parcelle 149 du cadastre de la commune de Tannay, soit actuellement M. D._, de supprimer les mouvements de terre non autorisés effectués au sud-est de la villa [E]CA 309a (terrasse et alentours), de manière à recréer le niveau du terrain antérieur à 2012;
VI. Les ordres mentionnés aux chiffres IV et V ci-dessus doivent être exécutés dans un délai de quatre mois à compter de la date à partir de laquelle la présente décision sera définitive et exécutoire;
VII. En cas de non-exécution des ordres mentionnés aux chiffres IV, V et VI ci-dessus dans le délai imparti au chiffre VI ci-dessus, la commune de Tannay, respectivement la Municipalité de Tannay, se réserve la possibilité de faire exécuter ledit ordre aux frais du propriétaire de la parcelle 149, sans autre préavis;
VIII. La présente décision est prise sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 du Code pénal suisse en cas d’insoumission à une décision de l’autorité;
IX. La question des frais de la procédure de demande de permis de construire mentionnée en titre sera traitée séparément par le biais d’une décision ad hoc, qui sera notifiée à M. D._."
La municipalité a retenu que les travaux effectués (mouvements de terre et création d’une place de parc extérieure) étaient soumis à autorisation et que la demande de permis de construire ne portait pas sur les mouvements de terre effectués au centre de la parcelle (surélévation de la terrasse et de ses alentours), dont elle a exigé la suppression dès lors qu'ils n'avaient pas fait l'objet d'une demande de régularisation. Concernant les travaux décrits dans la demande de permis de construire, la municipalité n'a pas retenu de violation de la réglementation relative aux dépendances de peu d’importance. Elle a en revanche relevé que le terrain naturel présenté sur les plans d'enquête n'était vraisemblablement pas celui qui doit être pris en compte et qu'il y avait lieu de se référer au terrain d'avant la construction de la villa dans les années septante, qui était certainement différent de celui présenté par les courbes de niveau de l'ASIT-VD datant de 2001-2006, en tous les cas au sud-est de la villa dans les environs de la terrasse. Elle a toutefois laissé la question de la détermination du terrain naturel et de l'historique des remblais ouverte. Elle a en effet retenu que l'art. 68 al. 6 in fine du règlement communal, selon lequel le terrain fini doit être en continuité avec les parcelles voisines, n'était pas respecté, au motif que le remblai effectué sans autorisation le long des limites avec les parcelles 701 (actuelle parcelle 283), 147 et 148 avait eu pour effet d'accentuer la différence de niveau entre la parcelle 149 et les parcelles précitées (différence de niveau plus abrupte, avec un certain caractère artificiel, surtout à proximité du garage où la place de parc a été créée). Compte tenu du non-respect de cette disposition, elle a refusé l’autorisation de construire sollicitée. La municipalité a par ailleurs retenu qu'un ordre de remise en état était conforme au principe de proportionnalité.
F. Le 21 octobre 2016, agissant par l’intermédiaire de son conseil, D._ a déféré la décision de la Municipalité de Tannay du 22 septembre 2016 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à l'octroi du permis de construire sollicité, subsidiairement au renvoi de la cause à la municipalité.
Dans sa réponse du 12 décembre 2016, la municipalité a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
Le 10 février 2017, l’opposant a conclu, avec dépens, au rejet du recours et à la confirmation de la décision municipale.
Le recourant a déposé une réplique le 16 mars 2017. Par des écritures du 10 avril 2017, la municipalité et l’opposant se sont déterminés sur celle-ci.
G. A la suite du décès de D._, son mandataire a informé le tribunal, le 16 août 2017, que les héritiers du prénommé, à savoir ses deux fils, A._ et B._ (ci-après: les recourants), entendaient continuer la procédure.
H. Le tribunal a tenu une audience le 11 octobre 2017 et il a procédé à une inspection locale. A cette occasion, les parties ont confirmé que le dégrappage du terrain au nord-est de la parcelle, sur une épaisseur de 60 cm environ, demandé par la municipalité, avait été effectué. Pour le surplus, les observations du tribunal ont en particulier porté sur la configuration de la parcelle 149; elles seront reprises en tant que besoin.
I. Faisant suite à la requête des recourants et de l’opposant formulée en audience, à laquelle l’autorité intimée ne s’est pas opposée, l’instruction de la cause a été suspendue par avis du juge instructeur du 13 octobre 2017. Cette suspension a par la suite été prolongée, le 24 mai 2018, jusqu’au 30 septembre 2018. Elle devait permettre aux recourants de produire des plans modifiés, au sujet desquels la municipalité se prononcerait.
Le 9 octobre 2018, les recourants ont été invités à se déterminer sur la suite de la procédure.
Le 19 novembre 2018, ils ont informé le tribunal de la transmission à la municipalité, le jour même, de plans modifiés, pour lesquels ils n’avaient toutefois pas obtenu l’accord de l’opposant. En substance, il est prévu d'enlever le revêtement en dur jouxtant la parcelle 283 sur une bande de 2 m sur 14 m 20 et de le remplacer par un espace en pente douce.
Dans ses déterminations du 10 décembre 2018, la municipalité a relevé que les recourants et l’opposant n’étaient pas parvenus à trouver une solution amiable, malgré les pourparlers entamés lors de l’inspection locale du 11 octobre 2017. Elle a par ailleurs indiqué que la solution proposée par les recourants le 19 novembre 2018, qui ne constituait pas une demande d'autorisation formelle, ne lui permettait pas de rendre une décision, qui plus est sans enquête publique, de nature à vider le litige.
J. Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:
1. La décision de la municipalité refusant l’autorisation de construire a posteriori et ordonnant la remise en état des lieux peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
En tant que successeurs de D._ et propriétaires en commun de la parcelle 149, les recourants sont directement touchés par la décision attaquée (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD). La qualité pour recourir doit partant leur être reconnue.
Le recours a pour le surplus été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2. L’autorité intimée a requis l’audition de la secrétaire municipale adjointe ayant suivi le dossier.
a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).
b) Le tribunal s’estime en l’espèce suffisamment renseigné par le dossier, en particulier par les plans, les écritures des parties ainsi que l’inspection locale à laquelle il a procédé, de sorte que l’audition de la secrétaire municipale adjointe ayant suivi le dossier n’apparaît pas nécessaire, ni propre à influencer le sort de la cause, comme cela résulte des motifs qui suivent.
3. D’un point de vue formel, les recourants invoquent une violation de leur droit d’être entendus, au motif que la décision attaquée est assortie de la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), sans être aucunement motivée.
a) Le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. L'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêts TF 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019 consid. 3.1). Par ailleurs, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, la violation du droit d'être entendu commise en première instance peut être guérie si le justiciable a la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 135 I 279 consid. 2.6.1; 133 I 201 consid. 2.2).
b) En l’occurrence, la justification par la municipalité de la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP en cas d’insoumission à sa décision découle implicitement des considérants de dite décision et des motifs retenus pour refuser le permis de construire et ordonner la remise en état des lieux. On ne saurait donc retenir une violation du droit d’être entendu.
Cela étant, dans sa réponse au recours, la municipalité a relevé que le constructeur avait effectué des travaux sans en demander l’autorisation, qu’il avait fallu plusieurs années d’échange pour aboutir à une demande de permis de construire, que le constructeur, respectivement ses mandataires n’avaient pas été très réactifs et collaborants et n’avaient pas toujours donné suite aux interpellations de la municipalité, de sorte la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP était adéquate pour s’assurer de l’exécution de la remise en état des lieux. Une potentielle violation du droit d’être entendu des recourants a donc quoi qu’il en soit été réparée dans le cadre de la présente procédure.
4. Sur le fond, les recourants contestent le refus d’autoriser a posteriori les mouvements de terre réalisés sur leur parcelle.
a) S’agissant tout d’abord des travaux effectués au sud-est de la villa, ils reprochent à l’autorité intimée d’avoir omis de prendre en considération le permis de construire une piscine et un "muraflore" octroyé le 15 décembre 2011, dont il résulterait que le remblai du terrain sur cette portion de la parcelle aurait été autorisé.
Pour sa part la municipalité se réfère à sa décision. Elle considère au surplus que les travaux réalisés au sud-est de la villa ne sont pas conformes à l’autorisation de construire qui avait été délivré en 2011.
b) En l’occurrence, selon la décision attaquée, la municipalité a retenu que la demande d’autorisation de construire déposée le 1er avril 2016 et tendant à régulariser les travaux réalisés sans autorisation sur la parcelle 149 ne portait pas sur les mouvements de terre effectués au centre de dite parcelle (surélévation de la terrasse et de ses alentours), dont elle a exigé la suppression.
Cette décision ne contient toutefois aucune mention du permis de construire une piscine et un "muraflore" délivré le 15 décembre 2011 à l’ancienne propriétaire de la parcelle 149. Or, il découle en particulier du "plan de base avec niveaux" daté du 3 novembre 2011, produit par les recourants, qu’un remblai du terrain était prévu sur cette partie de la parcelle dans le prolongement de la piscine. La construction d’un mur de soutènement longeant la limite de propriété sud-ouest n’aurait d’ailleurs pas été nécessaire en l’absence de remblai.
Pour le surplus, le dossier ne permet pas de conclure que les aménagements réalisés au sud-est de la villa seraient contraires à l’autorisation de construire délivrée le 15 décembre 2011, s’agissant en particulier de l’ampleur des remblais réalisés sur cette partie de la parcelle.
Compte tenu de ces éléments, le chiffre V du dispositif de la décision attaquée, selon lequel ordre est donné au propriétaire de la parcelle 149 de supprimer les mouvements de terre non autorisés effectués au sud-est de la villa ECA 309a (terrasse et alentours) de manière à recréer le niveau du terrain antérieur à 2012, doit donc être annulé.
5. a) S’agissant des travaux réalisés au nord-est de la parcelle, les recourants font valoir que les plans soumis à l’enquête publique le 1er avril 2016, prévoyant l’abaissement de la butte crée pour adoucir la pente en direction des parcelles 701 (actuelle parcelle 283), 147 et 148 et la création d’un couloir à plat d’1 m 20 depuis la limite de propriété, correspondent aux recommandations de la municipalité. Ils ajoutent que les plans établis tiennent correctement compte du terrain naturel. Ils contestent également que l’absence de continuité du terrain avec les parcelles voisines puisse constituer un motif pertinent de refus de l’autorisation requise, motifs pris que les travaux autorisés en 2011 auraient déjà eu pour effet de supprimer toute continuité de niveau entre la parcelle 149 et les parcelles alentours et que la parcelle 283 présenterait elle aussi des différences de niveaux induites par des mouvements de terre. Selon eux, l’autorité intimée ne saurait en outre interpréter strictement le règlement communal eu égard à l’application qu’elle en a faite en faveur de la parcelle 283 et lors de l’octroi du permis de construire du 15 décembre 2011.
La municipalité considère pour sa part qu’elle conservait sa liberté de décision, malgré les suggestions faites au constructeur, qu’il incombait à ce dernier de produire les éléments nécessaires à l’appréciation de sa demande, en particulier concernant l’historique des remblais et la détermination du terrain naturel, et que celui-ci doit supporter les conséquences d’un dossier incomplet. Concernant l’absence de continuité du terrain avec les parcelles voisines, elle considère en particulier que les recourants ne peuvent invoquer le principe d’égalité dans l’illégalité. Elle se réfère pour le surplus à la décision attaquée.
L’opposant se réfère aux déterminations de la municipalité et invoque une violation de la réglementation régissant les dépendances de peu d’importance, dès lors que les aménagements litigieux lui porteraient préjudice.
b/aa) L’art. 68 par. 6 RPGA, qui figure dans le chapitre XV contenant les règles générales applicables à toutes les zones, à la teneur suivante:
"Aucun mouvement de terre ne pourra être supérieur à plus ou moins 1m du terrain naturel. Le terrain fini doit être en continuité avec les parcelles voisines."
Selon la jurisprudence, la réglementation communale sur les mouvements de terre a essentiellement pour but d’assurer une implantation harmonieuse des constructions dans le terrain. Il s’agit avant tout d’éviter que des déblais ou remblais excessifs ne provoquent soit une hauteur apparente disproportionnée de la façade en cas d'excavations trop importantes, soit des terrasses surplombant les parcelles voisines et créant ainsi des promontoires inesthétiques (arrêts CDAP AC.2017.0214, AC.2017.2015 du 19 juin 2018 consid. 6a; AC.2017.0009 du 9 février 2018 consid. 4c; AC.2017.0244 du 19 décembre 2017 consid. 7b; AC.2014.0055 du 24 novembre 2015 consid. 8a et les arrêts cités). La municipalité dispose en la matière d’un large pouvoir d’appréciation (arrêts AC.2017.0214, AC.2017.2015 précités consid. 6b in fine; AC.2014.0055 précité consid. 8a; AC.2014.0054, AC.2014.0062 du 28 septembre 2015 consid. 7a; AC.2012.0184 du 28 mars 2013 consid. 5a/bb).
Un terrain aménagé peut être considéré comme sol naturel aux conditions cumulatives que l'apport de terre soit intervenu de nombreuses années avant l'édification de la construction projetée (soit à tout le moins une période de l'ordre d'une vingtaine d'années), que les travaux de remblayage aient porté sur un secteur d'une certaine étendue, afin de ne pas compromettre les intérêts des propriétaires voisins, et qu'ils ne semblent pas avoir été effectués en vue d'une construction à édifier à plus ou moins bref délai (arrêts AC.2012.0229 du 20 février 2014 consid. 2b ; AC.2011.0168 du 9 juillet 2012 consid. 2a et les arrêts cités).
bb) Selon les plans soumis à l’enquête publique, établis le 30 mars 2016, en particulier les "profils", le remblai du terrain au nord-est de la parcelle 149, après dégrappage du terrain sur une épaisseur de 60 cm, serait inférieur à 1 m, ce que conteste l’opposant, compte tenu du terrain naturel à prendre en considération de son point de vue. La question de la détermination du terrain naturel et, partant, de la hauteur exacte des mouvements de terre litigieux peut toutefois demeurer ouverte en l’espèce, pour les motifs qui suivent.
Lors de l’inspection locale à laquelle il a procédé, le tribunal a constaté la présence d’un remblai devant la villa et le garage sur la parcelle 149. Il a aussi pu observer que le terrain entre le garage et la haie longeant la limite nord-est de la parcelle était plat, que cet espace était recouvert de dalles et que le niveau du terrain était plus élevé à côté du garage que plus au nord dans la cour. Le tribunal a en outre constaté que le terrain au sud de la parcelle 701 (actuelle parcelle 283) semblait correspondre au terrain naturel et qu’en raison du remblai du terrain à côté du garage sur la parcelle 149, dite parcelle présentait une différence de hauteur avec la parcelle 701 (actuelle parcelle 283).
Il résulte ainsi des plans mis à l’enquête et surtout des constats effectués par le tribunal que les mouvements de terre réalisés au nord-est de la parcelle 149 ont induit une différence de niveau de cette parcelle par rapport aux parcelles voisines 283 et 147 et que la parcelle 149 surplombe désormais les parcelles précitées. Le remblai en cause présente en outre un certain caractère artificiel. Au vu de ces éléments, la municipalité n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que les travaux litigieux ne respectent pas l’art. 68 par. 6 RPGA, qui exige que le terrain fini soit en continuité avec les parcelles voisines.
c) Les recourants se prévalent du fait que les plans d’enquête correspondraient aux recommandations de la municipalité elle-même.
Si la municipalité a indiqué au mandataire du constructeur, le 29 juin 2015, qu’environ 60 cm de terre devaient être enlevés du côté nord-est de la parcelle afin de diminuer le niveau de la butte créée et qu'un couloir d’1 m 20 devait être maintenu à plat entre le bas de la butte et la limite de la propriété, elle a cependant ajouté qu’une fois ces travaux réalisés, de nouveaux plans devraient être fournis, qu’ils seraient présentés aux voisins, après quoi elle se déterminerait sur les démarches de demande de permis de construire. Elle a par la suite exigé le dépôt d’une demande de permis de construire.
Il ressort donc clairement des correspondances de la municipalité que la décision de cette autorité sur la demande de régularisation des mouvements de terre et des aménagements réalisés au nord-est de la parcelle sans autorisation, après dégrappage du terrain sur 60 cm et aménagement d’un couloir entre le bas de la butte et la limite de propriété, demeurait réservée. Dans ces circonstances, la décision contestée n’apparaît pas être en contradiction avec le comportement adopté préalablement par l’autorité, ni ne viole le principe de la bonne foi (au sujet de la protection de la bonne foi, cf. ATF 141 V 530 consid. 6.2;137 II 182 consid. 3.6.2; 131 II 627 consid. 6.1; 129 I 161 consid. 4.1).
d) Les recourants critiquent par ailleurs l’interprétation stricte qu’a faite la municipalité de l’art. 68 par. 6 RPGA, eu égard à l’application qu’elle en aurait faite en faveur de la parcelle 283 ainsi que lors de l’octroi du permis de construire du 15 décembre 2011. Ce faisant, ils se prévalent du principe d’égalité dans l’illégalité.
aa) Le principe de la légalité de l'activité administrative prévaut sur celui de l'égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout dans d'autres cas. Cela présuppose cependant, de la part de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à l'avenir les dispositions légales en question. Une pratique illégale d'une autorité peut, le cas échéant, être invoquée par un administré pour obtenir que cette pratique soit également appliquée à sa situation. Le citoyen ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi. Il faut encore que l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés (ATF 132 II 485 consid. 8.6; 127 I 1 consid. 3a; 126 V 390 consid. 6a et les arrêts cités), et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la légalité (ATF 139 II 49 consid. 7.1; 123 II 248 consid. 3c; 115 Ia 81 consid. 2 et les références). Si l'autorité ne s'exprime pas sur ses intentions futures, il y a lieu de présumer qu'elle se conformera à l’avenir au jugement que le tribunal aura rendu (ATF 136 I 65 consid. 5.6; 115 Ia 81 consid. 2 et les références).
bb) Les conditions pour que les recourants puissent se prévaloir de l’égalité dans l’illégalité ne sont en l’espèce pas remplies. Si le tribunal a certes pu constater que le terrain sur la parcelle 283 est plus bas au sud de dite parcelle qu’autour de la piscine, il n’est nullement établi, contrairement à ce que prétendent les recourants, que cette parcelle aurait fait l’objet de mouvements de terre non-conformes à l’art. 68 par. 6 RPGA. Pour le surplus, on ne saurait déduire du seul octroi du permis de construire une piscine et un "muraflore" sur la parcelle 149, quand bien même ces aménagements impliquaient certains remblais, une pratique constante de la municipalité en ce sens qu’elle ne tiendrait pas compte de l’exigence que le terrain fini soit en continuité avec les parcelles voisines ou qu’elle interpréterait cette condition avec souplesse. Le fait que l’autorité n’ait pas respecté la loi dans une situation, voire dans quelques cas isolés, n’est en effet pas suffisant à cet égard.
Aussi, c’est en vain que les recourants se prévalent des travaux autorisés en 2011 et de la différence de niveau entre leur parcelle et la parcelle 151 contigüe au sud, ces éléments n’étant pas déterminants pour juger de la conformité avec le règlement communal des travaux réalisés au nord-est de leur parcelle.
e) Par surabondance, les recourants soutiennent encore qu’une dérogation devrait être admise.
aa) Aux termes de l'art. 85 al. 1 LATC, dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient; l'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers. Selon l’art. 76 par. 1 RPGA, la municipalité peut accorder des dérogations conformément à l’art. 85 LATC.
De manière générale, l'octroi d'une dérogation dans le domaine de la police des constructions sert avant tout à éviter des solutions trop rigoureuses en présence d'une situation spéciale ainsi que des solutions peu souhaitables en matière d'aménagement ou de construction et par là même, d'éviter des solutions qui seraient contraires à l'intérêt public. En raison de son caractère exceptionnel, l'octroi d'une dérogation suppose donc l'existence d'une situation spéciale rendant inopportune la stricte application de la norme. Cela étant, les dispositions exceptionnelles ne doivent pas être nécessairement interprétées de manière restrictive, mais selon les méthodes ordinaires. Il se pourrait en effet qu’une dérogation importante se révèle indispensable pour atténuer ou même éviter les rigueurs qu’entraînerait l’application d'une disposition impérative. Mais, dans tous les cas, une dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci (arrêts AC.2017.0014 du 18 mai 2017 consid. 5a; AC.2014.0331 du 1er juillet 2016 consid. 3a; AC.2013.0227 du 18 septembre 2014 consid. 5a; AC.2013.0175 du 10 décembre 2013 consid. 2e et les références). Elle implique une pesée entre les intérêts publics et privés au respect des dispositions dont il s’agirait de s’écarter et les intérêts du propriétaire privé requérant l’octroi d’une dérogation, étant précisé que des raisons purement économiques, l’intention d’atteindre la meilleure solution architecturale ou une utilisation optimale du terrain ne suffisent pas à elles seules à conduire à l’octroi d’une dérogation (arrêts AC.2017.0014 précité consid. 5a; AC.2014.0331 précité consid. 3a; AC.2014.0194 du 20 mai 2015 consid. 4b; AC.2013.0225 du 29 août 2013 consid. 3c et les références).
bb) En l'espèce, les mouvements de terre litigieux et les aménagements réalisés par le constructeur ne remplissent manifestement pas les conditions énumérées ci-dessus. On ne saurait retenir que l’opposant ne peut apercevoir les mouvements de terre litigieux depuis sa parcelle. Alors qu’il se trouvait sur cette parcelle, le tribunal a en effet constaté qu’en raison du remblai du terrain à côté du garage sur la parcelle 149, cette parcelle présente une différence de hauteur avec la parcelle de l’opposant. Quoi qu’il en soit, indépendamment de l’existence ou non d’une atteinte aux intérêts de tiers, aucun intérêt public, ni aucune autre situation objective ne dicte en l’occurrence de déroger aux conditions posées à l’art. 68 par. 6 RPGA.
Pour le surplus, il n'appartient pas au tribunal de statuer sur la conformité au RPGA de la dernière proposition formulée par les recourants, que la municipalité s'est déclarée prête à accepter, cette proposition, qui n'a pas fait l'objet d'une demande d'autorisation formelle, excédant l'objet du litige.
La décision doit donc être confirmée dans la mesure où elle retient que les travaux au nord-est de la parcelle ont été effectués de manière contraire au RPGA.
6. Les recourants font par ailleurs valoir que l’exigence d’une remise en état des lieux ne serait pas conforme au principe de proportionnalité. Elle ne serait imposée par aucun intérêt privé ou public, la violation de l’art. 68 par. 6 RPGA, à supposer établie, serait minime et nécessaire compte tenu des particularités de la parcelle et le coût d’une remise ne état serait disproportionné.
La municipalité se réfère sur ce point à sa décision.
a) En application de l'art. 105 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), la municipalité, à son défaut le département, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires.
Contrairement à ce que sa formulation peut laisser entendre, cette disposition n'accorde pas une latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui impose une obligation quand les conditions en sont remplies. Par démolition, il faut entendre non seulement la démolition proprement dite de travaux effectués sans droit, mais aussi la remise en état des lieux. La seule violation des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de construire est en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles applicables. En outre, la violation du droit matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas non plus à elle seule à justifier leur suppression. L'autorité doit examiner la nature et l'importance des aspects non réglementaires des travaux et procéder à une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public au respect de la loi (et donc à la suppression de l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et l'intérêt privé au maintien de celui-ci (arrêts AC.2016.0434 du 5 mai 2017 consid. 4a; AC.2015.0063 du 21 avril 2016 consid. 6a; AC.2013.0424 du 3 novembre 2014 consid. 5; AC.2011.0066 du 17 décembre 2013 consid. 17a et les références).
L'ordre de démolir une construction ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a; 111 Ib 213 consid. 6 et les références). Les mesures de remise en état doivent toutefois être strictement limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre le but recherché. L'autorité doit en effet renoncer à de telles mesures si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 136 II 359 consid. 7.1; 123 II 248 consid. 4b; arrêts AC.2016.0434 précité consid. 4a ; AC.2015.0063 précité consid. 6a; AC.2013.0424 précité consid. 5; AC.2011.0066 précité consid. 17a).
b) En l’occurrence, le constructeur, qui a mandaté une entreprise de construction pour la réalisation des travaux litigieux, ne pouvait ignorer que ces travaux étaient soumis à autorisation. Les recourants ne le prétendent d’ailleurs pas. La municipalité était fondée, dans ces circonstances, à accorder une importance prépondérante au rétablissement d’une situation conforme au droit. A cela s’ajoute qu’au vu de l’impact visuel des mouvements de terre et des aménagements litigieux, on ne peut pas considérer que la dérogation à la règle, qui tend à éviter notamment la création de remblais surplombant les parcelles voisines, serait mineure. Tant l’intérêt public au respect de la loi que l’intérêt privé de l’opposant imposent donc une remise en état.
Les recourants font certes valoir qu’une remise en état serait disproportionnée en termes de coûts; ils produisent à cet égard un devis pour des travaux estimés à près de 120'000 francs. Ce montant apparaît toutefois élevé et sujet à caution, si l’on considère que le coût total des travaux réalisés dont la régularisation est demandée était estimé à 15'000 francs selon la demande de permis de construire du 1er avril 2016. Quoi qu’il en soit, dès lors qu’ils ne peuvent se prévaloir de leur bonne foi et que la dérogation à la réglementation n’est pas mineure, les recourants doivent s’accommoder du fait que l’autorité, pour assurer l'égalité devant la loi et le respect de la réglementation sur les constructions, accorde une importance prépondérante au rétablissement d'une situation conforme au droit par rapport aux inconvénients financiers qui en résultent eux. L’ordre de remise en état des lieux n’apparaît par conséquent pas disproportionné.
7. Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission partielle du recours, à l’annulation du chiffre V du dispositif de la décision de la Municipalité de Tannay du 22 septembre 2016 et à la confirmation de cette décision pour le surplus.
Selon les art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD, les frais et les dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe. D'après la jurisprudence toutefois, lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (parmi d’autres arrêts AC.2017.0235 du 23 juillet 2018 consid. 7; AC.2016.0027 du 10 mars 2017 consid. 16; AC.2015.0232 du 26 septembre 2016 consid. 5; AC.2016.0035 du 16 juin 2016 consid. 8).
Vu l’issue du litige, les frais de justice seront supportés pour partie par les recourants et pour partie par l’opposant (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
La Commune de Tannay et l’opposant, qui obtiennent partiellement gain de cause en ayant procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, ont droit à une indemnité de dépens légèrement réduite, à la charge des recourants (art. 55 al. 1 et 2, 91 et 99 LPA-VD).