CELEX: 62005CC0214
Language: pl
Date: 2006-03-16
Title: Opinia rzecznika generalnego Kokott przedstawione w dniu 16 marca 2006 r. # Sergio Rossi SpA przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM). # Odwołanie - Wspólnotowy znak towarowy - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 - Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd - Słowny znak towarowy "SISSI ROSSI" - Sprzeciw właściciela wcześniejszego słownego znaku towarowego "MISS ROSSI" - Argumenty przedstawione po raz pierwszy na rozprawie - Wnioski dowodowe. # Sprawa C-214/05 P.

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO
      JULIANE KOKOTT
      przedstawiona w dniu 16 marca 2006 r.(1)
      
      Sprawa C‑214/05 P
      Sergio Rossi SpA
      przeciwko
      Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM)
      Pozostały uczestnik postępowania
      Sissi Rossi Srl
      Odwołanie – Wspólnotowy znak towarowy – Słowny znak towarowy „SISSI ROSSI” – Sprzeciw właściciela znaku towarowego „MISS ROSSI” – Odrzucenie sprzeciwu – Odrzucenie nowego dowodu – Przedstawienie po terminieI –    Wprowadzenie
      1.        Spór między stronami dotyczy zagadnienia, czy istnienie zarejestrowanego we Włoszech i we Francji znaku towarowego MISS ROSSI
         stanowi przeszkodę dla rejestracji znaku SISSI ROSSI jako wspólnotowego znaku towarowego. Kwestie podniesione w odwołaniu
         mają jednak charakter raczej procesowy. Dotyczą one odrzucenia wywodów z uwagi na przedstawienie ich po terminie oraz kwestii,
         czy przed Sądem Pierwszej Instancji mogą zostać przedłożone dowody, które nie zostały wcześniej przedstawione izbie odwoławczej
         Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (OHIM). Ponadto wnosząca odwołanie podnosi, że Sąd niesłusznie nie dopatrzył
         się między obuwiem damskim a torbami damskimi podobieństwa wystarczającego do tego, by nie dopuścić do rejestracji znaku towarowego
         SISSI ROSSI.
      
      II – Ramy prawne
      2.        Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego(2) przewiduje:
      
      „W wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego, zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się, jeżeli:
      a)      […]
      b)      z powodu identyczności lub podobieństwa do wcześniejszego znaku towarowego, identyczności lub podobieństwa towarów lub usług
         istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd [odbiorców] na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony;
         prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym”.
      
      3.        Artykuł 63 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94 określa właściwość Trybunału sprawiedliwości w sprawach z zakresu znaków towarowych:
      
      „Trybunał Sprawiedliwości ma właściwość w sprawie stwierdzenia nieważności lub zmiany zaskarżanej decyzji”.
      4.        Na mocy trzynastego motywu dyrektywy odniesienie do Trybunału Sprawiedliwości należy rozumieć jako odwołanie się do sądu właściwego
         w pierwszej instancji.
      
      5.        Zgodnie z art. 73 rozporządzenia nr 40/94 decyzje Urzędu zawierają określenie przyczyn, na których są oparte. Decyzje opierają
         się wyłącznie na przyczynach lub materiale dowodowym, co do których strony zainteresowane miały możliwość przedstawiania swoich
         uwag.
      
      6.        Artykuł 74 rozporządzenia nr 40/94 następująco reguluje badanie stanu faktycznego przez OHIM:
      
      „1.      W trakcie postępowania Urząd bada stan faktyczny z urzędu; jednakże w postępowaniu odnoszącym się do względnych podstaw odmowy
         rejestracji Urząd ogranicza się w tym badaniu do stanu faktycznego, dowodów i argumentów przedstawionych przez strony oraz
         poszukiwanego zadośćuczynienia.
      
      2.      Urząd może nie wziąć pod uwagę stanu faktycznego lub dowodów, których zainteresowane strony nie przedstawiły w odpowiednim
         terminie”.
      
      III – Stan faktyczny
      7.        Sąd następująco przedstawił okoliczności powstania sporu:
      
      „1      W dniu 1 czerwca 1998 r. interwenient [Sissi Rossi Srl] dokonał zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego w Urzędzie Harmonizacji
         w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 […].
      
      2      Znak towarowy, o którego rejestrację wniesiono, jest oznaczeniem słownym SISSI ROSSI.
      3      Towary objęte wnioskiem o rejestrację należą do klasy 18 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej
         klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego i zmienionego, i odpowiadają
         następującemu opisowi: »skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów nieujęte w innych klasach; skóry zwierzęce; skóry
         surowe; walizy i torby podróżne; parasolki, parasole (duże) i laski; bicze, uprzęże i wyroby rymarskie«.
      
      4      W dniu 22 lutego 1999 r. zgłoszenie to zostało opublikowane w Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych nr 12/1999.
      
      5      W dniu 21 maja 1999 r. spółka Calzaturificio Rossi SpA wniosła, na podstawie art. 42 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94, sprzeciw
         wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego w odniesieniu do następujących towarów: »skór i imitacji skóry, wyrobów z tych
         materiałów nieujętych w innych klasach; skór zwierzęcych; skór surowych; waliz i toreb podróżnych«.
      
      6      Znakami towarowymi powołanymi na poparcie sprzeciwu są: słowny znak towarowy MISS ROSSI, zarejestrowany we Włoszech w dniu
         11 listopada 1991 r. (nr 553 016 i międzynarodowy znak towarowy MISS ROSSI, zarejestrowany tego samego dnia ze skutkiem we
         Francji (nr 577 643). Towarem oznaczonym tymi wcześniejszymi znakami towarowymi jest »obuwie«, należące do klasy 25 porozumienia
         nicejskiego.
      
      7      Na wniosek interwenienta spółka Calzaturificio Rossi SpA przedstawiła dowody rzeczywistego używania wcześniejszych znaków
         towarowych w okresie ostatnich pięciu lat poprzedzających publikację zgłoszenia spornego znaku towarowego. 
      
      8      W następstwie połączenia w drodze przejęcia spółki Calzaturificio Rossi SpA, potwierdzonego w akcie notarialnym z dnia 22 listopada
         2000 r., skarżąca, od tej pory występująca pod firmą Sergio Rossi SpA, stała się właścicielem wcześniejszych znaków towarowych.
      
      9      Decyzją z dnia 30 kwietnia 2002 r. Wydział Sprzeciwów odrzucił wniosek o rejestrację wszystkich towarów objętych sprzeciwem.
         Uznał on w istocie, że skarżąca przedstawiła dowód rzeczywistego używania wcześniejszych znaków towarowych tylko w odniesieniu
         do »obuwia damskiego« i że z jednej strony towary te, a z drugiej towary takie jak »skóra i imitacje skóry, wyroby z tych
         materiałów nieujęte w innych klasach; skóry zwierzęce; skóry surowe; walizy i torby podróżne«, są podobne. Ponadto Wydział
         Sprzeciwów uznał, że w odbiorze konsumenta francuskiego oznaczenia te mogłyby stać się podobne. 
      
      10      W dniu 28 czerwca 2002 r. interwenient wniósł do OHIM odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów.
      11      Decyzją z dnia 28 lutego 2003 r. (zwaną dalej »zaskarżoną decyzją«) Pierwsza Izba Odwoławcza OHIM uchyliła decyzję Wydziału
         Sprzeciwów i odrzuciła sprzeciw. Izba Odwoławcza uznała, że sporne oznaczenia są w małym stopniu do siebie podobne. Ponadto
         po przeprowadzeniu analizy porównawczej kanałów dystrybucji, przeznaczenia i rodzaju spornych produktów doszła do wniosku,
         że różnice pomiędzy tymi towarami są większe aniżeli nieliczne elementy wspólne. Poddała ona w szczególności analizie tezę,
         według której towary takie jak »obuwie damskie« i »torby damskie« są podobne ze względu na ich relacje wzajemnej komplementarności,
         a następnie ją odrzuciła. W konsekwencji uznała, że nie zachodzi prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8
         ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94”.
      
      IV – Wyrok Sądu i żądania stron
      8.        Sergio Rossi SpA zaskarżył tę decyzję przed Sądem Pierwszej Instancji. Po wymianie pism procesowych i przeprowadzeniu rozprawy
         Sąd oddalił skargę wyrokiem z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie T‑169/03.
      
      9.        Sergio Rossi SpA wniósł od tego wyroku niniejsze odwołanie, w którym wnosi:
      
      1)      tytułem żądania głównego – o uchylenie w całości zaskarżonego wyroku będącego przedmiotem sporu z powodu naruszenia art. 8
         i 73 rozporządzenia Rady nr 40/94 oraz naruszenia art. 44 § 1 i art. 81 regulaminu Sądu Pierwszej Instancji;
      
      2)      posiłkowo – o uchylenie zaskarżonego wyroku w części, w jakiej dotyczy on rejestracji znaku towarowego SISSI ROSSI dla towarów
         takich jak „skóra i imitacje skóry”;
      
      3)      również posiłkowo, w przypadku uwzględnienia prawa wnoszącej odwołanie do przedłożenia dowodów – o uchylenie zaskarżonego
         wyroku w całości i przekazanie sprawy Sądowi celem dokonania oceny dowodów, które uznał on za niedopuszczalne, lub ewentualnie,
         na mocy prawa do przedstawienia uwag przewidzianego w art. 73 rozporządzenia nr 40/94, o przekazanie sprawy Izbie Odwoławczej
         OHIM celem określenia terminu do przedstawienia uwag;
      
      4)      o obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania przegranej sprawy zgodnie z art. 69 § 2 regulaminu Trybunału Sprawiedliwości
         Wspólnot Europejskich z dnia 2 maja 1991 r.
      
      10.      OHIM wnosi natomiast o:
      
      –        oddalenie odwołania w zakresie żądań wnoszącej odwołanie dotyczących uchylenia zaskarżonego wyroku w całości lub w części;
      –        obciążenie wnoszącej odwołanie kosztami postępowania.
      11.      Sissi Rossi Srl wnosi wreszcie o:
      
      1)      oddalenie odwołania i wszystkich żądań wnoszącej odwołanie w całości oraz utrzymanie w mocy wyroku Sądu z dnia 1 marca 2005 r.
         w sprawie T‑169/03 oraz w konsekwencji o
      
      2)      uwzględnienie w całości żądań przedstawionych przez zgłaszającego znak towarowy będącego zarazem stroną pozwaną w pierwszej
         instancji;
      
      3)      obciążenie wnoszącej odwołanie kosztami postępowania w pierwszej instancji i w postępowaniu odwoławczym w rozumieniu art. 69
         regulaminu Trybunału Sprawiedliwości.
      
      V –    Ocena
      12.      Sergio Rossi SpA opiera odwołanie na czterech zarzutach: braku uzasadnienia w zakresie żądania wniesionego tytułem głównym
         (zob. poniżej część A), odmowy dokonania oceny nowych dowodów (zob. poniżej część B) oraz naruszenia art. 8 rozporządzenia
         nr 40/94 w zakresie oceny podobieństwa towarów i znaków towarowych (zob. w odniesieniu do obu tych zagadnień poniżej część C).
      
      A –    W przedmiocie uzasadnienia wyroku odnoszącego się do pozostałych towarów
      13.      W pierwszej instancji Sergio Rossi SpA wniósł wyraźnie tytułem żądania głównego o stwierdzenie nieważności decyzji Izby Odwoławczej
         w zakresie, w jakim dotyczyła ona grupy towarów: „skóry i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów nieujęte w innych klasach;
         skóry zwierzęce; skóry surowe; walizy i torby podróżne”. W pkt 45 i 48 wyroku Sąd ograniczył jednak przedmiot sporu do „toreb
         damskich” i „obuwia damskiego”, ponieważ w odniesieniu do pozostałych towarów nie zostały przedstawione żadne argumenty i uwagi.
         Wygłoszone podczas rozprawy wywody dotyczące tych towarów zostały przez Sąd odrzucone jako przedstawione po terminie.
      
      14.      Sergio Rossi SpA utrzymuje natomiast, że podobieństwo wszystkich towarów należących do tej grupy towarów zostało przedstawione w wielu częściach skargi w pierwszej instancji. W konsekwencji,
         zdaniem wnoszącego odwołanie, Sąd nie powinien był ograniczyć oceny podobieństwa jedynie do toreb damskich i obuwia damskiego
         i naruszył ciążący na nim na mocy art. 81 regulaminu Sądu obowiązek uzasadnienia. Ponadto wywody wygłoszone podczas rozprawy
         niesłusznie zostały uznane za przedstawione po terminie, ponieważ nie miały one charakteru nowego zarzutu, tylko stanowiły
         dalsze argumenty na poparcie wcześniej przedstawionych zarzutów.
      
      15.      Brak jest podstaw, by w niniejszym przypadku stwierdzić naruszenie wynikającego z art. 36 w związku z art. 53 akapit pierwszy
         Statutu Trybunału Sprawiedliwości obowiązku zawarcia w orzeczeniu uzasadnienia. Sąd jasno i wyraźnie przedstawił przyczyny,
         dla których ograniczył się do dokonania oceny podobieństwa między obuwiem damskim a torbami damskimi, a mianowicie fakt, że
         Sergio Rossi SpA w swych wywodach skupił się na tych właśnie towarach. Jeżeli chodzi natomiast o pozostałe towary, to skarga
         nie zawierała żadnych argumentów ich dotyczących, a wywody wygłoszone na rozprawie zostały uznane za przedstawione po terminie.
      
      16.      Kwestia, czy ograniczenie przedmiotu sporu i odrzucenie dowodu z wywodów były słuszne, nie należy do zakresu rozważań dotyczących
         uzasadnienia. Wbrew określeniu tego zarzutu Sergio Rossi SpA nie kwestionuje jednak wyłącznie uzasadnienia, ale również zastosowanie
         przez Sąd przepisów proceduralnych w tych dwóch punktach.
      
      17.      Dokonane przez Sąd ograniczenie przedmiotu sporu znajduje swe uzasadnienie w art. 44 § 1 lit. c) regulaminu Sądu. Zgodnie
         z tym przepisem każda skarga powinna zawierać w szczególności wskazanie przedmiotu sporu oraz zwięzłe przedstawienie podnoszonych
         zarzutów prawnych. Owo przedstawienie zarzutów musi być wystarczająco zrozumiałe i precyzyjne, tak aby pozwalało stronie pozwanej
         na przygotowanie obrony, a Trybunałowi na dokonanie kontroli. W konsekwencji istotne okoliczności faktyczne i prawne, na których
         opiera się skarga, winny wynikać w sposób spójny i zrozumiały z treści samej skargi(3).
      
      18.      W niniejszej sprawie okoliczności faktyczne i prawne przedstawione przez Sergio Rossi SpA w skardze dotyczyły wyłącznie podobieństwa
         między obuwiem damskim a torbami damskimi. Argumenty te nie mogą zostać bezpośrednio odniesione do pozostałych towarów. W związku
         z tym w zakresie, w jakim skarga odnosiła się do podobieństwa między obuwiem damskim a pozostałymi towarami, była ona niedopuszczalna.
      
      19.      Wbrew temu, co utrzymuje Sergio Rossi SpA, dotyczący tych towarów wywód przedstawiony podczas rozprawy nie stanowił dopuszczalnego
         na mocy art. 47 § 1 regulaminu Sądu bliższego przedstawienia zarzutów i argumentów. Stanowił on raczej nowy zarzut rozszerzający
         zakres przedmiotu sporu.
      
      20.      Zgodnie z art. 42 § 2 regulaminu Sądu nie można podnosić nowych zarzutów w toku postępowania, chyba że ich podstawą są okoliczności
         prawne lub faktyczne ujawnione dopiero w toku postępowania. Brak jest podstaw, by w niniejszej sprawie stwierdzić zaistnienie
         tego rodzaju okoliczności prawnych lub faktycznych. W konsekwencji Sąd prawidłowo odrzucił te wywody jako przedstawione po
         terminie.
      
      21.      W rezultacie ten zarzut odwołania należy oddalić.
      
      B –    W przedmiocie odmowy dokonania oceny nowych dowodów
      1.      W przedmiocie ograniczenia się do dowodów przedstawionych OHIM
      22.      W pkt 24 i 25 wyroku Sąd odmówił dokonania oceny dowodów przedstawionych przez Sergio Rossi SpA po raz pierwszy w postępowaniu
         przed Sądem. Skarga wniesiona do Sądu na podstawie art. 63 rozporządzenia nr 40/94 ma na celu przeprowadzenie kontroli zgodności
         z prawem decyzji izb odwoławczych OHIM. Stąd fakty, na które strony powołują się przed Sądem, nie przedstawiwszy ich wcześniej
         w postępowaniach przed poszczególnymi instancjami OHIM, mogą wpłynąć na zgodność takiej decyzji z prawem jedynie w sytuacji,
         gdy OHIM był zobowiązany do wzięcia ich pod uwagę z urzędu. Zgodnie z art. 74 ust. 1 zdanie drugie rozporządzenia nr 40/94
         w postępowaniu odnoszącym się do względnych podstaw odmowy rejestracji badanie przeprowadzane przez OHIM ogranicza się do
         stanu faktycznego, dowodów i argumentów przedstawionych przez strony i nie ma on obowiązku uwzględnienia z urzędu faktów,
         które nie zostały przytoczone przez strony. Dlatego tego typu fakty nie mogą stanowić podstawy do podważania zgodności z prawem
         decyzji izby odwoławczej(4).
      
      23.      Sergio Rossi SpA kwestionuje odrzucenie tego środka dowodowego, ponieważ art. 44 § 1 lit. e) regulaminu Sądu dopuszcza składanie
         wniosków dowodowych.
      
      24.      Zdaniem wnoszącego odwołanie cytowanych wyroków, na które powołuje się Sąd, nie można porównywać z niniejszym postępowaniem.
         W sprawach tych żądania wnoszących skargę zostały wcześniej oddalone zarówno przez właściwy wydział OHIM, jak i przez izbę
         odwoławczą. Skarżący ci mieli zatem wystarczająco wiele okazji, by przedstawić własne stanowisko przed OHIM.
      
      25.      W niniejszej sprawie Wydział Sprzeciwów uwzględnił natomiast żądanie Sergio Rossi SpA, które zostało odrzucone dopiero przez
         Izbę Odwoławczą. W decyzji tej po raz pierwszy w postępowaniu administracyjnym zostało przedstawione stanowisko OHIM. Tak
         więc w postępowaniu administracyjnym Sergio Rossi SpA nie miał okazji ustosunkować się do tego stanowiska. W konsekwencji
         Sąd nie może odmówić Sergio Rossi SpA przedstawienia w postępowaniu sądowym nowych dowodów, mających na celu podważenie decyzji
         Izby Odwoławczej.
      
      26.      OHIM i Sissi Rossi Srl zgadzają się natomiast z wyrokiem Sądu. Sissi Rossi Srl podkreśla, że Sąd, zgodnie z art. 134 § 4 regulaminu,
         nie może zmieniać przedmiotu sporu przed izbą odwoławczą.
      
      27.      Uważam, że orzecznictwo Sądu dotyczące tej kwestii jest właściwe.
      
      28.      Sąd uzasadnia odrzucenie środków dowodowych, które nie zostały wcześniej przedłożone Izbie Odwoławczej, tym, że zgodność z prawem
         wspólnotowego aktu prawnego co do zasady podlega ocenie na podstawie stanu faktycznego i prawnego istniejących w chwili wydania
         tego aktu(5). Przesłanka ta pozostaje również w zgodzie z orzecznictwem Trybunału dotyczącym skarg bezpośrednich(6). Nie wyłącza ona jednak bezwzględnie możliwości przedkładania nowych środków dowodowych w celu wyjaśnienia stanu faktycznego
         istniejącego w chwili wydania decyzji.
      
      29.      Omawiana problematyka została lepiej przedstawiona w orzecznictwie dotyczącym prawa pomocy państwa. Zgodność z prawem decyzji
         w sprawie pomocy państwa jest oceniana przez Trybunał w ramach skargi wniesionej przez dane państwo członkowskie w oparciu
         o informacje, którymi dysponowała Komisja w momencie jej wydania(7). Jest to uzasadnione chociażby z tego powodu, że państwo członkowskie może przedstawić wszystkie istotne informacje na temat
         pomocy w postępowaniu administracyjnym. Trybunał rozszerzył to orzecznictwo nawet na skarżących beneficjentów pomocy, ponieważ
         również te podmioty, mimo ograniczonego stanowiska procesowego, mogą we właściwym czasie przedstawić Komisji tego rodzaju
         informacje(8).
      
      30.      Granice tego wyłączenia nowych środków dowodowych zostały zakreślone przy okazji skargi w postępowaniu dotyczącym uczestnika
         konkursu na urzędników. W postępowaniu tym Trybunał stwierdził, że również decyzja w zakresie zatrudnienia personelu powinna
         być oceniana na podstawie informacji, którymi organ powołujący dysponował w chwili jej wydania. Mimo to w postępowaniu sądowym
         mogły zostać powołane dalsze dowody, jeżeli dotyczyły informacji mających wpływ na treść decyzji. Dotyczyło to przede wszystkim
         dowodów, które przedstawił organ powołujący, ponieważ osoba uczestnicząca w konkursie kwestionowała kwalifikacje uzasadniające
         wybór innego kandydata na to stanowisko(9). Rozstrzygnięcie byłoby odmienne, gdyby skarżącemu kandydatowi pozwolono przedłożyć nowe dowody w zakresie posiadanych przez
         niego kwalifikacji, których nie przedstawił on w postępowaniu administracyjnym.
      
      31.      Zasady zawarte w tym orzecznictwie można odnieść do decyzji wydanych w postępowaniu w sprawie sprzeciwu wobec wspólnotowego
         znaku towarowego. W ramach tego postępowania uczestnicy mają co do zasady wystarczającą ilość okazji, by przedstawić OHIM
         wszystkie istotne dowody. Jak podkreśla Sąd w pkt 25 wyroku, zgodnie z art. 74 ust. 1 zdanie drugie rozporządzenia nr 40/94
         w postępowaniu odnoszącym się do względnych podstaw odmowy rejestracji, to znaczy w szczególności w postępowaniu w sprawie
         sprzeciwu, OHIM jest w swoim badaniu wręcz ograniczony stanem faktycznym, dowodami i argumentami przedstawionymi przez strony(10). Tak więc mimo obowiązku badania stanu faktycznego z urzędu, ustanowionego w art. 74 ust. 1 zdanie pierwsze rozporządzenia
         nr 40/94, OHIM nie mógłby uwzględnić z własnej inicjatywy dowodów przedstawionych po terminie.
      
      32.      Ponadto zgodnie z art. 74 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 OHIM może nie wziąć pod uwagę stanu faktycznego lub dowodów, których
         strony nie przedstawiły w odpowiednim terminie(11). Dowody, które nigdy nie zostały przedstawione OHIM, są w każdym wypadku przedłożone po terminie, a zatem nie mogą stanowić
         kryterium w ramach oceny zgodności z prawem decyzji OHIM.
      
      33.      Obowiązek przeprowadzenia na nowo postępowania dowodowego nie wynika również z ustanowionej na mocy art. 63 rozporządzenia
         nr 40/94 właściwości Sądu w zakresie zmiany decyzji OHIM. Zmiana decyzji może być bowiem rozważana tylko wtedy, gdy OHIM przynajmniej
         w pewnym zakresie naruszył prawo. O naruszeniu prawa należy jednak rozstrzygać na podstawie informacji, którymi dysponował
         OHIM w chwili wydania decyzji.
      
      34.      Powołanie się przez Sergio Rossi SpA na okoliczność, że dopiero Izba Odwoławcza odrzuciła wniesiony przez niego sprzeciw,
         podczas gdy Wydział Sprzeciwów uwzględnił jego żądania, nie może prowadzić do odmiennych wniosków. Zgodnie z prawem procesowym
         OHIM Sergio Rossi SpA miał bowiem przy takim przebiegu postępowania wystarczającą ilość okazji, by przedstawić wszystkie istotne
         dowody. Ewentualne naruszenie przysługujących mu praw procesowych przez OHIM nie powinno być rozstrzygane w ramach zagadnień
         dotyczących wniosków dowodowych, ale jako samodzielny zarzut.
      
      35.      W konsekwencji Sąd słusznie odmówił dokonania oceny zgodności z prawem decyzji Izby Odwoławczej w świetle dowodów, które nie
         zostały jej przedstawione. Tak więc również ten zarzut należy oddalić.
      
      2.      W przedmiocie zarzutu posiłkowego – prawo do bycia wysłuchanym
      36.      Sergio Rossi SpA podnosi posiłkowo zarzut naruszenia przez Izbę Odwoławczą art. 73 zdanie drugie rozporządzenia nr 40/94,
         ponieważ nie mógł ustosunkować się do nowych argumentów OHIM zanim Izba Odwoławcza odrzuciła wniesiony przez niego sprzeciw.
         Sergio Rossi SpA powołał się na tę okoliczność po raz pierwszy na rozprawie przed Sądem.
      
      37.      W pkt 20–22 wyroku Sąd, na podstawie art. 48 § 2 regulaminu, odrzucił ten wywód jako nowy zarzut przedstawiony po terminie
         z uwagi na to, że nie został on zawarty w skardze. Brak odniesienia się przez Izbę Odwoławczą do jej ewentualnego nowego stanowiska
         był znany Sergio Rossi SpA już w chwili składania skargi.
      
      38.      Sergio Rossi SpA odpowiada w odwołaniu na takie stanowisko Sądu, że wywód ten miał na celu wyjaśnienie zarzutu odwołania,
         w ramach którego zostały przedstawione nowe dowody. Sąd winien był albo dopuścić nowe dowody, albo stwierdzić nieważność decyzji
         Izby Odwoławczej z uwagi na naruszenie prawa do bycia wysłuchanym.
      
      39.      OHIM przychyla się natomiast do stanowiska Sądu i dodaje, że Izba Odwoławcza działała w poszanowaniu przysługującego Sergio
         Rossi SpA prawa do obrony. Izba Odwoławcza przekazała Sergio Rossi SpA pisemne stanowisko Sissi Rossi Srl przedstawiające
         podstawy odwołania, tak aby mógł przedstawić swe uwagi w tym temacie. W swych uwagach Sergio Rossi SpA wyczerpująco wypowiedział
         się w przedmiocie podobieństwa spornych towarów. OHIM podkreśla wreszcie, że Izba Odwoławcza nie była zobowiązana z wyprzedzeniem
         poinformować Sergio Rossi SpA o rozstrzygnięciu, jakie zamierzała przyjąć, tak aby umożliwić mu przedstawienie kolejnych dowodów.
      
      40.      Zdaniem Sissi Rossi Srl stwierdzenie, czy Izba Odwoławcza naruszyła prawo do bycia wysłuchanym, nie należy do Trybunału, tylko
         do Sądu.
      
      41.      Chociaż Sergio Rossi SpA, przedstawiając ten zarzut, wybrał właściwą drogę, by wprowadzić do postępowania nowe dowody, nie
         może on zostać jednak uwzględniony.
      
      42.      Brak uwzględnienia przez OHIM niektórych dowodów może zostać zaskarżony do Sądu jedynie w drodze podniesienia zarzutu o charakterze
         formalnym, ponieważ – jak zostało przedstawione powyżej – ocena dowodów w postępowaniu w sprawie sprzeciwu należy do OHIM.
         Jeżeli brak uwzględnienia dowodu wynika z faktu, że strona skarżąca nie miała możliwości przedstawić środków dowodowych, to
         należy rozważyć naruszenie prawa do bycia wysłuchanym(12).
      
      43.      Zgodnie z art. 73 zdanie drugie rozporządzenia nr 40/94, w którym ustanowiono prawo do bycia wysłuchanym w postępowaniu przed
         OHIM, decyzje OHIM opierają się wyłącznie na przyczynach lub materiale dowodowym, co do których strony zainteresowane miały
         możliwość przedstawiania swoich uwag. Nowe uwagi mogą odnosić się w szczególności do nieomawianych wcześniej podstaw odmowy
         rejestracji(13), ale również do wstępnej oceny niektórych argumentów przez Izbę Odwoławczą(14). Zarzut naruszenia prawa do bycia wysłuchanym jest zatem logicznym sposobem wprowadzenia do postępowania nowych dowodów.
      
      44.      W niniejszym postępowaniu Sąd słusznie odrzucił ten zarzut jako przedstawiony po terminie. Został on bowiem po raz pierwszy
         przedstawiony na rozprawie, a jego podstawą nie są – jak wymaga tego art. 48 § 2 regulaminu Sądu – okoliczności prawne i faktyczne
         ujawnione dopiero w toku postępowania. Stanowisko Izby Odwoławczej było znane Sergio Rossi SpA już w chwili wniesienia skargi.
         Również w chwili wniesienia skargi w dniu 19 maja 2003 r. Sergio Rossi SpA mógł znać wyrok z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie
         eCopy przeciwko OHIM (ECOPY)(15).
      
      45.      Ponieważ zgodnie z art. 113 § 2 regulaminu Trybunału Sprawiedliwości odwołanie do Trybunału nie może zmieniać przedmiotu postępowania,
         które toczyło się przed Sądem, przedstawione Sądowi po terminie wywody nie mogą zostać uwzględnione również w postępowaniu
         odwoławczym. Z przyczyn tych Trybunał nie może zbadać co do istoty, czy OHIM w wystarczającym zakresie działał w poszanowaniu
         przysługującego Sergio Rossi SpA prawa do bycia wysłuchanym. Niniejszy zarzut odwołania jest zatem w tym zakresie niedopuszczalny.
      
      46.      W konsekwencji niniejszy zarzut należy w części oddalić jako bezzasadny, a w pozostałym zakresie odrzucić jako niedopuszczalny.
      
      C –    W przedmiocie art. 8 rozporządzenia nr 40/94
      47.      Zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 sprzeciw wobec rejestracji znaku towarowego należy uwzględnić wtedy,
         gdy z powodu identyczności lub podobieństwa do wcześniejszego znaku towarowego, identyczności lub podobieństwa towarów lub
         usług istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd odbiorców na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony.
      
      48.      Sergio Rossi SpA kwestionuje zastosowanie tego przepisu w dwóch zarzutach. Potwierdzając stwierdzenia Izby Odwoławczej w zakresie
         braku wystarczającego podobieństwa między obuwiem damskim a torbami damskimi oraz między oznaczeniami MISS ROSSI i SISSI ROSSI,
         Sąd naruszył ten przepis.
      
      49.      W tym względzie na wstępie należy wskazać, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem jedynie Sąd jest właściwy do dokonywania
         oceny ustalonych okoliczności faktycznych. Ocena stanu faktycznego nie stanowi zatem, z wyjątkiem przypadków wypaczenia przedstawionych
         dowodów, kwestii prawnej, poddanej kontroli Trybunału(16). Zarzuty, które podważają dokonaną przez Sąd ocenę stanu faktycznego są zatem niedopuszczalne.
      
      1.      W przedmiocie podobieństwa towarów
      50.      Sąd dopatrzył się wprawdzie pewnych cech wspólnych między torbami damskimi a obuwiem damskim, jednak w ostatecznym rozrachunku
         odrzucił istnienie podobieństwa między tymi towarami.
      
      51.      Sergio Rossi SpA twierdzi natomiast, że Sąd nie uwzględnił w wystarczającym zakresie okoliczności, że dla kobiet, które stanowią
         rozpatrywaną tutaj grupę konsumentów, jest ogromnie istotne, czy buty i torebka pasują do siebie. W dzisiejszych czasach w przypadku
         tych towarów nie można również ograniczać się do rozpatrywania ich pierwotnej funkcji, należy natomiast mieć na uwadze wymogi
         mody, które nakazują utrzymanie harmonii między butami a torebką. W jego przekonaniu OHIM zgadza się z tym poglądem i stwierdza,
         że te dwie grupy towarów są do siebie podobne.
      
      52.      Przedstawione przez Sergio Rossi SpA w tym zarzucie uwagi kwestionują zatem wyłącznie dokonaną przez Sąd ocenę stanu faktycznego.
         Jak słusznie wskazała Sissi Rossi Srl, taki zarzut jest niedopuszczalny w postępowaniu odwoławczym.
      
      53.      W konsekwencji zarzut ten należy odrzucić jako niedopuszczalny.
      
      2.      W przedmiocie podobieństwa znaków towarowych
      54.      Sąd stwierdził, że elementem dominującym tych dwóch znaków towarowych jest każdorazowo pierwsze słowo, czyli elementy MISS
         i SISSI. W związku z tym uznał identyczność słowa ROSSI za mniej istotną. W rezultacie stwierdził on jedynie średnie podobieństwo
         tych oznaczeń.
      
      55.      Sergio Rossi SpA dostrzega w tej ocenie sprzeczność z wyrokiem w sprawie Fusco przeciwko OHIM – Fusco International (ENZO
         FUSCO), w którym Sąd stwierdził podobieństwo znaków towarowych ANTONIO FUSCO i ENZO FUSCO(17). Jego zdaniem z wyroku Trybunału w sprawie NICHOLS(18) wynika, że ewentualne dalsze rozpowszechnianie nazwiska ROSSI nie może prowadzić do pozbawienia go charakteru odróżniającego,
         przyznanego przez Sąd nazwisku FUSCO. Wreszcie Sergio Rossi SpA podkreśla, że we Francji, która stanowi rozpatrywany tutaj
         rynek, z uwagi na wcześniejszy znak towarowy MISS ROSSI zawsze odmawiano rejestracji znaków towarowych wykorzystujących nazwisko
         ROSSI.
      
      56.      Również ten zarzut Sergio Rossi SpA odnosi się wyłącznie do dokonanej przez Sąd oceny stanu faktycznego. W konsekwencji również
         ten zarzut należy odrzucić jako niedopuszczalny.
      
      D –    Wnioski
      57.      Zarzuty odwołania są w części niedopuszczalne, a w pozostałym zakresie bezzasadne.
      
      VI – W przedmiocie kosztów
      58.      Zgodnie z art. 122 w związku z art. 118 i art. 69 § 2 regulaminu Trybunału Sprawiedliwości kosztami zostaje obciążona, na
         żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ Sergio Rossi SpA przegrał sprawę w postępowaniu odwoławczym,
         należy obciążyć go kosztami postępowania.
      
      VII – Wnioski
      59.      Mając na uwadze powyższe, proponuję, aby Trybunał orzekł następująco:
      
      1)     odwołanie zostaje oddalone;
      2)     Sergio Rossi SpA zostaje obciążony kosztami postępowania.
      1 –	Język oryginału: niemiecki.
      
      2 –	Dz.U. 1994, L 11, str. 1.
      
      3 –	Wyrok z dnia 9 stycznia 2003 r. w sprawie C‑178/00 Włochy przeciwko Komisji, Rec. str. I‑303, pkt 6, w odniesieniu do identycznie
         brzmiącego art. 38 ust. 1 lit. c) regulaminu Trybunału Sprawiedliwości.
      
      4 –	Sąd odsyła do własnych wyroków: z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie T‑247/01 eCopy przeciwko OHIM (ECOPY), Rec. str. II‑5301,
         pkt 46; z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie T‑128/01 DaimlerChrysler przeciwko OHIM (Osłona chłodnicy), Rec. str. II‑701, pkt 18;
         z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie T‑115/03 Samar przeciwko OHIM (GAS STATION), Zb.Orz. str. II‑2939, pkt 13.
      
      5 –	Wyżej wymieniony w przypisie 4 wyrok w sprawie eCopy przeciwko OHIM (ECOPY), pkt 46, wraz z odesłaniem do wyroków Sądu:
         z dnia 6 października 1999 r. w sprawie T‑123/97 Salomon przeciwko Komisji, Rec. str. II‑2925, pkt 48; z dnia 14 maja 2002 r.
         w sprawie T‑126/99 Graphischer Maschinenbau przeciwko Komisji, Rec. str. II‑2427, pkt 33.
      
      6 –	Wyroki: z dnia 7 lutego 1979 r. sprawach połączonych 15/76 i 16/76 Francja przeciwko Komisji, Rec. str. 321, pkt 7, dotyczący
         rozliczenia rachunków z tytułu wydatków finansowanych przez Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej; z dnia 17 lipca
         1997 r. w sprawach połączonych C‑248/95 i C‑249/95 SAM Schiffahrt i Stapf, Rec. str. I‑4475, pkt 46, dotyczący kontroli ważności
         rozporządzenia w postępowaniu o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym.
      
      7 –	Wyroki: z dnia 10 lipca 1986 r. w sprawie 234/84 Belgia przeciwko Komisji, Rec. str. 2263, pkt 16; z dnia 26 września 1996 r.
         w sprawie C‑241/94 Francja przeciwko Komisji, Rec. str. I‑4551, pkt 33; z dnia 14 września 2004 r. w sprawie C‑276/02 Hiszpania
         przeciwko Komisji, Zb.Orz. str. I‑8091, pkt 31.
      
      8 –	Wyrok z dnia 24 września 2002 r. w sprawach połączonych C‑74/00 P i C‑75/00 P Falck i Acciaierie di Bolzano przeciwko Komisji,
         Rec. str. I‑7869, pkt 168 i nast.
      
      9 –	Wyrok z dnia 5 czerwca 2003 r. w sprawie C‑121/01 P O’Hannrachain przeciwko Parlamentowi, Rec. str. I‑5539, pkt 28 i nast.
      
      10 –	Argument ten nie może jednak uzasadniać ww. w przypisie 4 wyroków w sprawach eCopy przeciwko OHIM (ECOPY) i DaimlerChrysler
         przeciwko OHIM (Osłona chłodnicy), ponieważ miały one za przedmiot bezwzględne podstawy odmowy rejestracji ustanowione w art. 7
         rozporządzenia nr 40/94.
      
      11 –	Potwierdzone wyrokiem Sądu z dnia 23 października 2002 r. w sprawie T‑388/00 Institut für Lernsysteme przeciwko OHIM –
         Educational Service (ELS), Rec. str. II‑4301, pkt 27 i nast.
      
      12 –	Gdyby dowody zostały przedstawione, ale pominięte, to można by w danym przypadku podnieść zarzut niewystarczającego rozpoznania
         stanu faktycznego.
      
      13 –	Zobacz wyroki Sądu: z dnia 16 lutego 2000 r. w sprawie T‑122/99 Procter & Gamble przeciwko OHIM (Kształt mydła), Rec. str.
         II‑265, pkt 39–47; z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie T‑34/00 Eurocool Logistik przeciwko OHIM (EUROCOOL), Rec. str. II‑683,
         pkt 17– 26.
      
      14 –	Zobacz wyrok Sądu z dnia 9 października 2002 r. w sprawie T‑36/01 Glaverbel przeciwko OHIM (Powierzchnia szklanej płytki),
         Rec. str. II‑3887, pkt 48 i nast.
      
      15 –	Według informacji właściwych służb Trybunału w dniu ogłoszenia tego wyroku był on już dostępny we włoskiej wersji językowej
         i został opublikowany również w Internecie.
      
      16 –	Wyroki: z dnia 11 lutego 1999 r. w sprawie C‑390/95 P Antillean Rice Mills i in. przeciwko Komisji, Rec. str. I‑769 pkt 29;
         z dnia 15 czerwca 2000 r. w sprawie C‑237/98 P Dorsch Consult przeciwko Radzie i Komisji, Rec. str. I‑4549, pkt 35 i nast.
      
      17 –	Wyrok Sądu z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie T‑185/03, Zb.Orz. str. I‑715, pkt 67: „Sąd w niniejszej sprawie uważa, że włoscy
         konsumenci, z uwagi na fakt przypisywania charakteru odróżniającego bardziej nazwisku niż imieniu, zachowają w pamięci raczej
         element »Fusco« niż imiona »Antonio« czy »Enzo«”.
      
      18 –	Wyrok z dnia 16 września 2004 r. w sprawie C‑404/02 Nichols, Zb.Orz. str. I‑8499.