CELEX: 62005CC0025
Language: hu
Date: 2006-03-23
Title: Ruiz-Jarabo Colomer főtanácsnok indítványa, az ismertetés napja: 2006. március 23. # August Storck KG kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM). # Fellebbezés - Közösségi védjegy - A 40/94/EK irányelv 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja és (3) bekezdése - Lajstromozás feltétlen kizáró oka - Ábrás védjegy - Aranysárga cukorkacsomagolás ábrázolása - Megkülönböztető képesség. # C-25/05 P. sz. ügy

FŐTANÁCSNOK INDÍTVÁNYA
      DÁMASO RUIZ‑JARABO COLOMER
      Az ismertetés napja: 2006. március 23.(1)1
      C‑25/05. P. sz. ügy
      August Storck KG
      kontra
      Belső Piaci Harmonizációs Hivatal 
      (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)
      „Fellebbezés – Közösségi védjegy – Cukorkacsomagolás ábrázolásából álló ábrás védjegy – Megkülönböztető képesség hiánya – Kizáró ok”I –    Bevezetés
      1.        A jelen fellebbezés az Európai Közösségek Elsőfokú Bírósága (negyedik tanács) 2004. november 10‑én(2) hozott azon ítélete ellen irányul, amely elutasította a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták)
         (OHIM)(3) második fellebbezési tanácsának egy aranysárga pillangós (szaloncukorszerű) cukorkacsomagolást megjelenítő ábrás védjegy
         lajstromozását elutasító határozatának hatályon kívül helyezésére irányuló keresetet.
      
      2.        A jogvita a lajstromozás alapvető feltételét jelentő megkülönböztető képesség kérdését veti fel, amely alapjául szolgál a
         közösségi védjegyről szóló rendelet 7. cikke, (1) bekezdése b) pontjának értelmezésével(4) kapcsolatos ítélkezési gyakorlatnak, ami kellően gazdag ahhoz, hogy a felperes fél állításairól – aki a jogvitát kiterjesztette
         a megkülönböztető képesség használat révén történő megszerzésének kérdéskörére – határozatot lehessen hozni.
      
      3.        A fellebbezés az indokolási és a tények hivatalból történő vizsgálatára vonatkozó kötelezettség tekintetében a jogvitát kiterjeszti
         az OHIM fellebbezési tanácsai előtti eljárás egyes kérdéseire, amelyeket a jelen főtanácsnoki indítvány is érint.
      
      II – A jogi háttér
      4.        A fellebbezés ügyében történő határozathozatalhoz szükséges rendelkezések a 40/94 rendeletben találhatók.
      
      5.        A 4. cikk értelmében közösségi védjegyoltalom tárgya lehet „minden grafikailag ábrázolható megjelölés, így különösen szó – beleértve
         a személyneveket –, ábra, kép, alakzat, betű, szám, az áru vagy a csomagolás formája, ha e megjelölés alkalmas arra, hogy
         valamely vállalkozás áruit vagy szolgáltatásait megkülönböztesse más vállalkozások áruitól vagy szolgáltatásaitól.”
      
      6.        „Feltétlen kizáró okok” címet viselő 7. cikk (1) bekezdése szerint a megjelölés nem részesülhet védjegyoltalomban, ha
      
      „a) nem felel meg a 4. cikkben meghatározott követelményeknek;
      b) nem alkalmas a megkülönböztetésre;
      […]”
      7.        A 7. cikk (2) bekezdése így rendelkezik:
      
      „Az (1) bekezdést akkor is alkalmazni kell, ha a kizáró ok csak a Közösség egy részében áll fenn.”
      8.        A 7. cikk (3) bekezdése szerint „az (1) bekezdés b), c) és d) albekezdése alapján a megjelölés nincs kizárva a védjegyoltalomból,
         ha az árujegyzékben szereplő áruk, illetve szolgáltatások tekintetében használata révén megszerezte a megkülönböztető képességet”.
      
      9.        „A határozatok indokolása” címet viselő 73. cikk előírja, hogy „a Hivatal [OHIM] határozatait indokolni kell. A határozatok
         csak olyan érveken és bizonyítékokon alapulhatnak, amelyekkel kapcsolatban az érintett feleknek módjukban állt nyilatkozatot
         tenni”.
      
      10.      A tényállás hivatalból történő vizsgálatával kapcsolatban a 74. cikk így rendelkezik:
      
      „A Hivatal [OHIM]  az előtte folyó eljárásban a tényeket hivatalból vizsgálja. A lajstromozás viszonylagos kizáró okaival
         összefüggő eljárásban azonban a Hivatal [OHIM] a vizsgálat során a felek által előterjesztett tényálláshoz, bizonyítékokhoz
         és érvekhez, valamint a kérelem szerinti igényekhez kötve van.
      
      […]” 
      III – A jogvita előzményei 
      A –    Az eljárás alapjául szolgáló tényállás
      11.      1998. március 30‑án az August Storck KG a 40/94 rendelet alapján közösségi védjegybejelentést tett az OHIM‑nál, az alább ábrázolt
         aranysárga pillangós (szaloncukorszerű) csomagolásba csomagolt cukorka perspektivikus síkbeli ábrázolásának megfelelő ábrás
         védjegy lajstromoztatása iránt:
      
      12.      A bejelentést a Nizzai Megállapodás(5) szerinti 30. osztályba tartozó árukkal kapcsolatban tették, az alábbi leírással: „cukorkák”.
      
      13.      2001. január 19‑i határozatával az elbíráló azzal az indokolással utasította el a védjegybejelentést, hogy az a 40/94 rendelet
         7. cikk (1) bekezdésének b) pontja értelmében nem alkalmas a megkülönböztetésre, és használat révén sem szerzett megkülönböztető
         képességet a karamell cukorkák (toffees) tekintetében ugyanezen cikk (3) bekezdése értelmében.
      
      14.      2001. március 13‑án a felperes a 40/94 rendelet 59. cikke alapján fellebbezést nyújtott be az OHIM‑hoz, amelyben kérte az
         elbíráló határozatának hatályon kívül helyezését.
      
      15.      Az OHIM második fellebbezési tanácsa 2002. október 18‑i határozatával elutasította a fellebbezést a megtámadott ítéletben
         kimondottakkal azonos okokból.
      
      16.      Úgy ítélte meg, hogy a csomagolás színe alapján a bejelentett megjelölés grafikai ábrázolásán a felperes által emlegetett
         három színt nem lehet megkülönböztetni. Ráadásul a cukorkák csomagolásánál ez a szín szokványos, és gyakran előfordul a kereskedelemben.
      
      17.      Azt is megállapította, hogy a fellebbező által előterjesztett bizonyítékok nem támasztják azt alá, hogy ez a védjegy használata
         révén megszerezte a megkülönböztető képességet, általában a cukorkák vagy különösen a karamell cukorkák tekintetében.
      
      18.      A közigazgatási eljárás befejezése után, 2003. május 26‑án az August Storck KG hatályon kívül helyezés iránti keresetet nyújtott
         be az Elsőfokú Bíróság Hivatalához.
      
      B –    A megtámadott ítélet
      19.      Állításai alátámasztására az August Storck KG a 40/94 rendelet 7. cikke (1) bekezdése b) pontjának, 7. cikke (3) bekezdésének,
         74. cikke (1) bekezdése első mondatának és 74. cikkének megsértésére alapított négy jogalapra hivatkozott.
      
      20.      A hivatkozott jogalapok elemzése előtt az Elsőfokú Bíróság körülhatárolta a per tárgyát, mivel a felperes és az OHIM a megjelöléssel
         kapcsolatban eltérő álláspontot képviseltek, és megállapította, hogy olyan, a cukorkák vonatkozásában lajstromoztatni kívánt(6) ábrás megjelölésről van szó, amely aranysárga(7), pillangós (szaloncukorszerű)(8) csomagolás formájából áll.
      
      21.      Az első jogalapban az eljáró Elsőfokú Bíróság a megjelölés megkülönböztető képességét vizsgálta egyrészt a védjegybejelentésben
         szereplő áruk vagy szolgáltatások vonatkozásában, másrészt arra tekintettel, hogy milyen képet alkot róla az érintett vásárlóközönség(9). Ezt követően annak értékelésekor, hogy a szóban forgó csomagolás formájának és színének kombinációját a közönség eredetmegjelölésnek
         érzékeli‑e, az Elsőfokú Bíróság a kombináció egésze által keltett benyomást vizsgálta(10), és azt a következtetést vonta le, hogy ezen jellemzők nem különböznek kellő mértékben a cukorkák esetében gyakran használt
         csomagolások alapformájától, és ezért a releváns közönség nem tudja azt a gyártóra vagy forgalmazóra utaló megjelöléseként
         megjegyezni.
      
      22.      Az Elsőfokú Bíróság is a fellebbezési tanácshoz hasonlóan felismerte a megjelölés kisajátításának kockázatát a cukorkák tekintetében,
         ez utóbbi maga is megerősítette – a 40/94 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti feltétlen kizáró ok mögött
         álló közérdekkel összhangban(11) –, hogy ezen cukorkák esetében a megkülönböztető képesség hiányzik.
      
      23.      Az Elsőfokú Bíróság a fenti megfontolások alapján azt a következtetést vonta le, hogy egy szokásosan tájékozott, ésszerűen
         figyelmes és körültekintő átlagos fogyasztó észlelése alapján a megjelölés nem képes az érintett árukat egyénivé tenni, és
         az egyéb kereskedelmi eredetű áruktól megkülönböztetni, következésképpen a kérelmet mint megalapozatlant elutasítja.
      
      24.      A 40/94 rendelet 7. cikke (3) bekezdésének megsértésére vonatkozó második jogalapot is elutasította az Elsőfokú Bíróság, mivel
         a felperes nem bizonyította, hogy a védjegy használata révén megszerezte a megkülönböztető képességet.
      
      25.      Először az Elsőfokú Bíróság felidézte az ítélkezési gyakorlat által kidolgozott, ezen képesség elnyerése érdekében teljesítendő
         alábbi követelményeket: a kereskedelmi eredet pontos megjelölése(12), az Európai Unió azon részének megemlítése, ahol a megjelölés nem rendelkezik megkülönböztető képességgel(13), és néhány olyan objektív tényező figyelembevétele, amelyek e minőség meglétének mérlegeléséhez szükségesek(14).
      
      26.      Ezt követően az Elsőfokú Bíróság vitatta az August Storck KG‑nak a forgalmi adatokkal és a „Werther’s Original” („Werther’s
         Echte”) cukorka népszerűsítésére költött jelentős reklámkiadásokkal kapcsolatos érveit, mivel a felperes által csatolt reklámanyag
         nem tartalmazott semmilyen bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy a megjelölést úgy használják, ahogyan a lajstromozását kérték,
         hiszen azt szó‑ és ábrás megjelölések kísérték, és a felperes azt sem közölte, hogy a reklámkiadások mekkora hányadát fordította
         az egyes megjelölésekre(15). Ráadásul ezek a reklámkiadások nem bizonyítják, hogy a Közösség egészében a vásárlók a csomagolást gyártóra utaló megjelölésként
         érzékelték(16).
      
      27.      Az Elsőfokú Bíróság végül elutasította azt az érvelést, mely szerint a felperes által beterjesztett közvélemény‑kutatási eredmények
         azt bizonyítják, hogy az August Storck KG által forgalomba hozott cukorka mint ipari tulajdon ismertsége nem a „Werther’s”
         elnevezésen, hanem a formán alapul(17).
      
      28.      A harmadik jogalapban a felperes a 40/94 rendelet 74. cikke (1) bekezdése első mondatának megsértésre hivatkozott, mivel a
         fellebbezési tanácsnak további vizsgálatot kellett volna tartania a védjegy használatának bizonyítására.
      
      29.      Az Elsőfokú Bíróság cáfolta ezeket az érveket, és kijelentette, hogy az OHIM csak azokat a tényeket köteles vizsgálni, amelyek
         a védjegynek használat révén szerzett megkülönböztető képességet kölcsönöznek a 40/94 rendelet 7. cikkének (3) bekezdése értelmében.
         Mivel nem vitatott, hogy az August Storck KG e vonatkozásban az OHIM elé terjesztett olyan bizonyítékokat, amelyeket a fellebbezési
         tanács értékelésénél figyelembe vett, így az OHIM fórumainak további ilyen irányú kötelezettségük nem volt. Különösen nem
         voltak kötelesek kiegészíteni az ügy iratait azért, hogy pótolják az állítások alátámasztására beterjesztett bizonyítékok
         bizonyító erejének hiányát(18).
      
      30.      Nem fogadta el az Elsőfokú Bíróság a negyedik jogalapot sem, amelyet a felperes a 40/94 rendelet 73. cikkének megsértésére
         alapított, azzal az indoklással, hogy az Elsőfokú Bíróság nem vizsgálta meg az általa benyújtott összes dokumentumot, illetve
         hogy sérült a meghallgatáshoz való joga.
      
      31.      Az Elsőfokú Bíróság elutasította ezt a jogalapot egyrészt azért, mert hibás feltevésből indul ki, hiszen a fellebbezési tanács
         ezeket a szempontokat megvizsgálta, de úgy ítélte meg, hogy azok nem elegendőek annak bizonyításához, hogy a megjelölés használat
         révén megkülönböztető képességet szerzett. Ezt meghaladóan az Elsőfokú Bíróság kiemelte, hogy a felperes saját maga csatolta
         ezeket a dokumentumokat az ügy irataihoz, így lett volna lehetősége arra, hogy ezeknek a helytállóságáról nyilatkozzon(19).
      
      IV – Az Elsőfokú Bíróság előtti eljárás
      32.      Az August Storck KG 2005. január 26‑án fellebbezést nyújtott be az Elsőfokú Bíróság Hivatalához, amelyre az OHIM 2005. április
         18‑án válaszolt. Válaszbeadvány és viszonválasz benyújtására nem volt szükség.
      
      33.      A tárgyalásra, amelyen mindkét fél képviselője részt vett, 2006. február 16‑án került sor; tekintettel arra, hogy ugyanazok
         a szembenálló felek, ezért jelen ügyet egyesítették a C‑24/05. P. sz. üggyel.
      
      V –    A hatályon kívül helyezésre vonatkozó jogalapok elemzése
      34.      A felperes vállalkozás az Elsőfokú Bíróság előtt felhozott négy jogalapra hivatkozik, amelyeket a 40/94 rendelet 7. cikke
         (1) bekezdése b) pontjának, 74. cikke (1) bekezdése első mondatának, a 73. cikkének, valamint ugyanezen rendelet 7. cikke
         (3) bekezdésének megsértésére alapított.
      
      35.      Mivel az OHIM az első jogalap harmadik részét, valamint a második jogalapot egészében elfogadhatatlannak ítélte, ezért először
         is ezeket az állításokat kell megvizsgálni.
      
      A –    Egyes jogalapok elfogadhatóságának vizsgálata
      1.      A hatályon kívül helyezésre vonatkozó első jogalap harmadik részének elfogadhatatlanságáról
      36.      Ebben a jogalapban az August Storck AG a csomagolás megkülönböztető képességének értékelésekor elkövetett tévedést rója fel
         az Elsőfokú Bíróságnak, amely e tévedéssel a 40/94 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b) pontját sértette meg.
      
      37.      A felperes a csomagolás színkombinációjára vonatkozó értékelés hiányára és a vásárlói magatartás elemzésének hiányos jellegére
         hivatkozik, az OHIM azonban úgy véli, hogy mivel ezek ténykérdések, ezért a fellebbezési eljárásban nem vizsgálhatók.
      
      38.      Az e jogvitában benyújtott fellebbezésből egyértelműen kitűnik, hogy a felperes egyes ténybeli szempontok értékelésének eredményét
         kifogásolja. A Bíróság azonban alapokmányának 58. cikke szerint az ilyen körülményeket és bizonyítékokat nem vizsgálhatja,
         kivéve az elferdítés és a tárgyi tévedés esetét(20). Ebből kifolyólag csak azt tudom javasolni a Bíróságnak, hogy állapítsa meg az első jogalap harmadik részének elfogadhatatlanságát.
      
      2.      A második jogalap elfogadhatatlanságáról
      39.      Az OHIM azt kifogásolja, hogy az August Storck KG azokat az érveket ismétli meg, amelyekre már az első fokon előadott jogalap
         alátámasztásánál is hivatkozott, és ugyanazon ítélkezési gyakorlatra(21) utal, amikor a kérelem elfogadhatatlanságára hivatkozik.
      
      40.      Nyilvánvaló, hogy a 40/94 rendelet 74. cikke (1) bekezdése első mondatának a megtámadott határozatban elkövetett megsértése
         alátámasztására a felperes az első fokon már előadott állításokat ismétli meg, azonban – eltekintve attól, hogy nem volt más
         választása – a 32. pont utolsó mondata alátámasztja az Elsőfokú Bíróság ellen intézett kifogást, amely megerősítette az OHIM
         által megfogalmazott kritériumot.
      
      41.      Ebben az összefüggésben annak ellenére, hogy az August Storck KG által e bíróság előtt előadott érvelés hasonlít arra, amit
         a jelen hatályon kívül helyezési eljárásban terjesztett elő, jogszerű az, hogy a fent hivatkozott 74. cikk Elsőfokú Bíróság
         által elkövetett megsértését ugyanazon indokokra hivatkozva támasztja alá. Következésképpen, az OHIM által a felperesnek címzett
         azon bírálat, mely szerint a felperes nem cáfolta az ítéletben megjelent egyetlen új megjegyzést e jogalap keretében, irreleváns,
         mivel a felek maguk döntik el, hogy mit kívánnak vitatni.
      
      42.      Következésképpen azt javaslom, hogy a Bíróság az OHIM által, e jogalappal kapcsolatban előterjesztett elfogadhatatlanság megállapítása
         iránti kérelmet utasítsa el.
      
      B –    A hatályon kívül helyezésre vonatkozó jogalapok részletes elemzése
      1.      A hatályon kívül helyezésre vonatkozó első jogalap első részeiről: a 40/94 rendelet 7. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése
      a)      Az első rész elemzése
      43.      A felperes azt kifogásolja, hogy az Elsőfokú Bíróság a megjelölés megkülönböztető képességének értékelésekor a megjelöléssel
         szemben szigorúbb követelményeket támasztott, mivel azt követelte, hogy az lényegesen térjen el a többi csomagolástól, miközben
         a közösségi védjegy bejegyzéséhez a 7. cikk (1) bekezdésének b) pontja értelmében a csekély megkülönböztető képesség is elegendő.
      
      44.      Az OHIM azt állítja, hogy ez a megállapítás figyelmen kívül hagyja az ilyen típusú védjegyeket illetően kidolgozott ítélkezési
         gyakorlatot, még akkor is, ha jelen pillanatban a térbeli megjelölés síkbeli ábrázolásáról (fénykép) van szó.
      
      45.      Nem kétséges, hogy a vitatott jogi norma szó szerinti jelentése a minimális megkülönböztető képességgel rendelkező megjelölések
         lajstromozása mellett szól.
      
      46.      A Bíróság kimondta, hogy noha az áru formájából álló védjegyek megkülönböztető képességének értékelési szempontjai megegyeznek
         azokkal, amelyek a védjegyek többi csoportjára alkalmazandók(22), bizonyos egyetértés alakult ki azzal kapcsolatban, hogy a gyakorlatban az említett védjegytípus esetében a megkülönböztető
         képességet nehezebb meghatározni, mint a szó‑ vagy ábrás védjegyek esetében(23).
      
      47.      Ezt meghaladóan a Bíróság már több alkalommal kifejtette, hogy az átlagfogyasztó észlelése, amely a lajstromoztatni kívánt
         megjelölések megkülönböztető képességének megítélésekor meghatározó tényező, nem szükségszerűen azonos a térbeli védjegy és
         az olyan egyéb más típusú védjegyek esetében, amikor a megjelölések függetlenek az áruk külső megjelenésétől. A vásárlók ugyanis
         – bármiféle grafikai vagy szöveges elem hiányában – nem szoktak az áruk eredetére következtetni a formájuk alapján(24).
      
      48.      Ezért a Bíróság kimondta, hogy az ágazat szabványától vagy szokásaitól való egyszerű eltérés nem elegendő a 89/104/EGK irányelv
         3. cikke (1) bekezdésének b) pontjában(25) meghatározott kizáró ok elvetéséhez, és hogy ezzel szemben viszont az olyan védjegy, amely jelentős mértékű eltérést mutat,
         és amely alapvető eredeti rendeltetését betölti, rendelkezik megkülönböztető képességgel(26).
      
      49.      A megtámadott határozat 56–58. pontjában az Elsőfokú Bíróság – az OHIM‑hoz hasonlóan – elemezte a szóban forgó tárgy esetében
         legáltalánosabban alkalmazott formát, pontosan és világosan alkalmazva a jelen indítvány előző pontjaiban megfogalmazott elveket,
         melyeket úgy ültette át a konkrét esetre, hogy nem ferdítette el azokat, és nem szigorította a térbeli védjegyek esetében
         alkalmazandó feltételeket. Következésképpen az August Storck KG által hivatkozott jogalap megalapozatlan.
      
      50.      Így azt indítványozom a Bíróságnak, hogy a jogalap első részét mint megalapozatlant utasítsa el.
      
      b)      A második részről
      51.      A felperes fél bírálja az Elsőfokú Bíróságnak a megtámadott határozat 60. pontjában, a szaloncukorszerű csomagolás kisajátításának
         kockázatával kapcsolatban tett kijelentését. Álláspontja szerint a megkülönböztető képesség vizsgálata során, amely a 40/94
         rendelet 7. cikk (1) bekezdésének b) pontjával összhangban történt, az Elsőfokú Bíróság olyan a rendelet közérdekű célkitűzéseivel
         össze nem egyeztethető bizonyítékokat terjesztett elő, amelyek az alkalmazandó ítélkezési gyakorlattal is ellentétesek.
      
      52.      Az OHIM megjegyzi, hogy az említett veszélyre nem azzal a szándékkal célzott, hogy a védjegy lajstromozásának megtagadását
         igazolja, hanem azért, hogy jóváhagyja a fellebbezési tanács azon véleményét, mely szerint indokolt erre a veszélyre felhívni
         a figyelmet, mivel az a csomagolás megkülönböztető képességével kapcsolatban megfogalmazott elutasítást megerősítette.
      
      53.      Ezzel kapcsolatban teljes mértékben osztom az OHIM véleményét, hiszen a vitatott ítélet felépítése jelzi, hogy a vállalkozások
         közötti versennyel és a rendelkezésre állás követelményével összefüggő érvelés a „tárgyhoz nem tartozó módon” szerepel, még
         akkor is, ha ez a kifejezés nem szerepel magában a szövegben, így a felperes állítása úgy tűnik, nem helyénvaló, mivel a megkülönböztető
         képesség hiányát ugyanazon ítélet korábbi pontjaiban már bizonyították.
      
      54.      Következésképpen anélkül, hogy szükséges lenne vizsgálni, hogy mennyiben támasztja alá közérdek a 40/94 rendelet 7. cikke
         (1) bekezdésének b) pontjában(27) szabályozott kizáró okot, az elutasítást javaslom.
      
      55.      Az előbbiekben kifejtettekre figyelemmel az első jogalapot illetően azt javaslom, hogy a jogalapot alkotó első és második
         részt mint megalapozatlant és hatástalant utasítsa el a Bíróság.
      
      2.      A második és harmadik jogalapról
      56.      A megtámadott határozat 55–58. pontjában az Elsőfokú Bíróság helyben hagyta a fellebbezési tanácsnak a szaloncukorszerű csomagolás
         „szokványos” jellegére vonatkozó megállapításait, mivel az nem különbözik kellő mértékben a cukorkák piacán található szokásos
         modellektől.
      
      57.      Az August Storck KG azt állítja, hogy a 40/94 rendelet 74. cikke (1) bekezdésének első mondatában megfogalmazott, a tények
         hivatalból történő vizsgálatának elve (második jogalap) megsértésre került, valamint ugyanezen rendelet 73. cikkének második
         mondatában meghatározott elv, mely szerint az OHIM határozatai a felek által beterjesztett érveken és bizonyítékokon alapulhatnak,
         továbbá arra hivatkozik, hogy ezen mulasztás csorbította a védelemhez való jogát (harmadik jogalap).
      
      58.      Az OHIM, amely korábban a második jogalap elfogadhatatlanságára hivatkozott – osztva az Elsőfokú Bíróság ítéletében szereplő
         vélekedéseket –, másodlagosan kéri a Bíróságtól, hogy azt mint megalapozatlant utasítsa el a harmadik jogalappal megegyező
         okból.
      
      59.      Úgy vélem, hogy a felperes magyarázata a hivatkozott elvek téves értelmezésén alapul a következő okok miatt.
      
      60.      Elsősorban, az OHIM előtti eljárásra a feltétlen kizáró ok tekintetében az inkvizitórius elv vonatkozik, amely szerint a közigazgatási
         szervnek nemcsak vizsgálnia kell hivatalból a tényeket, hanem tisztáznia is kell a határozat alapjául szolgáló tényeket, függetlenül
         a felek nyilatkozataitól(28).
      
      61.      Ez az iránymutatás nem köti korlátlan módon az OHIM‑ot, mivel vannak bizonyos határok, például az OHIM mérlegelési jogköre,
         amely alapján meghatározhatja, mikor elegendő a tények egyszerű objektív felülvizsgálata(29), illetve a felek közötti együttműködési kötelezettség.
      
      62.      Másodsorban az említett felülvizsgálati jogkör megfelelő gyakorlása esetén ‑ mint ahogy azt az Elsőfokú Bíróság megállapította
         a megtámadott ítélet 58. pontjában ‑ a fellebbezési tanácsnak nemcsak lehetősége van arra, hogy elemzését olyan mindenki által ismert tényekre alapozza, amelyek az általános fogyasztási cikkek kereskedelmének
         általánosan megszerzett gyakorlati tapasztalataiból adódnak, hanem kötelessége is. Ha ezt az elgondolást nem fogadnánk el,
         akkor a vitatott esetben ez a releváns körülmények figyelmen kívül hagyását és a facta pro infectis haberi non possunt elv megsértését jelentené.
      
      63.      Mindent összevetve, a józan ész és a közösségi védjegyről szóló rendelet 79. cikkére vonatkozó, a tagállamokban általánosan
         elismert elvek alapján a fellebbezési tanácsok számára biztosítani kell annak lehetőséget, hogy a hivatalból történő vizsgálat
         során a „közismert tényeket” bizonyítékként felhasználhassák.
      
      64.      Megállapítható, hogy az említett közismert tényeket nem kell vizsgálni, a res ipsa loquitur elv alapján azon van a bizonyítási teher, aki ezeket vitatja. Ebből az következik, hogy még ha el is fogadnánk azt az érvelést,
         mely szerint a felperesnek nem állt módjában nyilatkozni a bizonyítékként felhasznált közismert tényekről a fellebbezési tanács
         előtt, lehetősége volt azonban arra, hogy előadja észrevételeit az Elsőfokú Bíróság előtt, amely a mérlegelési jogkör korlátlan
         gyakorlása során úgy ítélte meg, hogy nem elegendőek a bizonyítékok. Következésképpen a védelemhez való jog állítólagos megsértésével
         kapcsolatos érvelés anélkül omlik össze, hogy szükséges lenne vizsgálni a korlátozott terjedelmű felülvizsgálat során az állítások
         valószerűségét.
      
      65.      A fentiek alapján az eljáró Elsőfokú Bíróság – megerősítve a fellebbezési tanács közismert tényekre alapított megállapításait –
         nem sértette meg a 40/94 rendelet 74. cikke (1) bekezdésének első mondatát, és August Storck KG‑nak módjában állt nyilatkozni,
         legkésőbb az eljáró Elsőfokú Bíróság előtt, amely ennélfogva nem sértette meg a felperesnek ezen közösségi bíróság előtt fennálló
         védelemhez való jogát.
      
      66.      Következésképpen álláspontom szerint a hatályon kívül helyezésre vonatkozó második és harmadik jogalapot mint megalapozatlant
         el kell utasítani.
      
      3.      A negyedik jogalapról
      67.      Két állításon alapul az a jogalap, amely szerint az Elsőfokú Bíróság tévesen alkalmazta a jogot, amikor a 40/94 rendelet 7. cikke
         (3) bekezdése értelmében nem ismerte el, hogy a megjelölés rendelkezik megkülönböztető képességgel. Az első állítás azoknak
         a dokumentumoknak tulajdonított bizonyító erőre vonatkozik, amelyek a használat révén szerzett megkülönböztető képesség alátámasztására
         szolgálnak, a második pedig ugyanezen vonatkozásban a védjegy használatának elterjedtségére.
      
      a)      Egyes üzleti adatok értékelése
      68.      A csomagolás megkülönböztető képességének bizonyítása érdekében a felperes az iratokhoz csatolt egy sor a forgalommal és a
         szaloncukorszerű csomagolás elterjesztésére és népszerűsítésére költött jelentős reklámkiadásokkal kapcsolatos adatot.
      
      69.      Az August Storck KG megállapításai a fellebbezési tanács által támasztott és az Elsőfokú Bíróság által megerősített azon követelményre
         vonatkoznak, amely szerint a szóban forgó védjeggyel jelölt áruk által elfoglalt piaci részesedést forgalmi adatok alapján
         kell kiszámítani. Ezt a számítást a két szerv álláspontja szerint nem a felperes által szolgáltatott adatok alapján kell elvégezni.
         A felperes egyébként azt állítja, hogy a hosszú időn keresztül tartó, magas forgalommal alátámasztott széles elterjedtség
         bizonyítására nem volt szükség.
      
      70.      A jogalap ezen részének elfogadhatatlanságát azonban meg kell állapítani, mivel a felperes a bizonyítékoknak az Elsőfokú Bíróság
         által történt értékelését vitatja. Az elfogadhatatlanság kérdését azonban részletezni kell, mivel ez a rész olyan téves jogalkalmazással
         kapcsolatos panaszon alapul, amely lényeges bizonyító erővel nem rendelkező dokumentumok – például piaci részesedés – bekérésével
         valósult meg.
      
      71.      Az állandó ítélkezési gyakorlat szerint egy védjegy megkülönböztető képességének megítélésénél tekintetbe kell venni a védjegy
         által elfoglalt piaci részesedést, az intenzitást, a védjegy használatának földrajzi kiterjedését és tartamát, a vállalkozás
         által a védjegy reklámozása céljából megvalósított beruházások jelentőségét, az érdekelt fogyasztók azon hányadát, amely a
         védjegy miatt úgy azonosítja az árukat és szolgáltatásokat, mint amelyek egy meghatározott vállalkozástól származnak, továbbá
         a kereskedelmi és iparkamaráktól és egyéb szakmai szervezetektől származó nyilatkozatokat.(30)
      
      72.      Ezen adatok helytállóságának és bizonyító erejének megítélése kizárólag az eljáró bíró feladata, ennek felülvizsgálata nem
         lehetséges. Az ügy tényállására tekintettel az Elsőfokú Bíróság mindent megvizsgált, amit a megjelölés használat révén szerzett
         megkülönböztető képességének igazolása érdekében a felperes az iratokhoz csatolt. Az Elsőfokú Bíróság arra a következtetésre
         jutott, hogy ez nem elegendő, és megállapította, hogy e tekintetben a piaci részesedés vizsgálata hatékony eszköz.
      
      73.      Miután a Bíróság megállapította, hogy ez az egyik olyan tényező, amely alkalmas a felperest érintő hatások bemutatására, a
         megtámadott határozatban semmilyen jogi hiba sem fedezhető fel, hiszen az a hivatkozott ítélkezési gyakorlatnak megfelel.
      
      74.      Ebből kifolyólag a negyedik jogalap első részét megalapozatlannak kell tekinteni.
      
      b)      A védjegy használatának területi hatályáról
      75.      A felperes álláspontja szerint az Elsőfokú Bíróság megsértette a fent hivatkozott 7. cikk (3) bekezdését azzal, hogy megerősítette
         a fellebbezési tanács azon állítását, mely szerint az Unió valamennyi tagállama tekintetében bizonyítani kell, hogy a védjegy
         használata megszerezte a megkülönböztető képességet. Véleménye szerint ezen állítás ellentétes a fent említett rendelet 142a. cikkével(31), amelynek teleologikus értelmezése alapján ezt a feltételt a Közösség „jelentős részében” kell teljesíteni.
      
      76.      Az OHIM álláspontja szerint nem az Európai Unió „jelentős részében”, hanem azon részében történő használatról van szó, amelyben
         a védjegy jellegzetességeinél fogva nem tudja betölteni az ipari tulajdonra jellemző funkciót.
      
      77.      A jogvita eldöntéséhez értelmezni kell a 40/94 rendelet 7. cikke által létrehozott rendszert.
      
      78.      A 7. cikk (2) bekezdésével összefüggésben értelmezett 7. cikk (1) bekezdésének b) pontja arra enged következtetni, hogy az
         elv teljes mértékben alkalmazható, és a bejegyzést el kell utasítani, amennyiben a megjelölés a Közösség egy részében nem
         rendelkezik megkülönböztető képességgel.
      
      79.      Bár a (2) bekezdés nem utal a (3) bekezdésre, nem állíthatjuk azt, hogy a megkülönböztető képesség mértéke csekély intenzitású
         lehet, mivel nem lenne logikus ezt a követelményt csökkenteni olyan megjelölések esetében, amelyekről azt állítják, hogy használat
         révén megszerezték e képességet azon megjelölések vonatkozásában, amelyeket elsőként jelentettek be, korábbi piaci tapasztalatok
         nélkül. Nehéz elképzelni, hogy miért is akart volna a jogalkotó a bánásmód tekintetében ilyen különbséget tenni. Valójában
         ez az érvelés ellentétes lenne a rendelkezés által létrehozott rendszerrel, hiszen a megjelölés tartós használat révén szerzett
         megkülönböztető képességével kapcsolatos követelményszint csökkentésével értelmetlen lenne – kétség esetén – először az OHIM‑tól
         kérni a lajstromozást.
      
      80.      A 40/94 rendelet 159a. cikkére alapított felperesi állítás megalapozatlan, mivel e jogi norma politikai megoldást nyújtott
         – amelynek természetesen voltak jogi következményei is – a Közösség bővítésével megjelenő azon problémára, amely a 2004. május
         1‑jét követően lajstromozott vagy bejelentett közösségi védjegyek érvényességével kapcsolatban merült fel, és egyben biztosította
         az új tagállamok nemzeti szabályozása által védett védjegyek és védett megjelölések jogosultjainak a szükséges jogbiztonságot.
         Ez tűnik ki a 159a cikk (2) bekezdéséből, amely szerint „nem tagadható meg a 7. cikk (1) bekezdésében felsorolt feltétlen
         kizáró okok miatt a csatlakozás időpontjában védjegybejelentési eljárás tárgyát képező közösségi védjegy lajstromozása, ha ezek az okok kizárólag az új tagállam csatlakozása folytán keletkeztek”.
      81.      Az OHIM(32) hivatalos magyarázata szerint az új tagállamban a közösségi védjegynél korábbi jog jogosultja területén megtilthatja a közösségi
         védjegy használatát, amennyiben e két védjegy ütközik a 40/94 rendelet 106. és 107. cikke értelmében. Az említett cikkek a
         nemzeti szabályozás szerint lajstromozott védjegyek tekintetében már rendelkeznek a 40/94 rendelet hatálybalépésével keletkezett
         konfliktusok feloldásról.
      
      82.      A 40/94 rendelet 7. cikke (3) bekezdése alkalmazási területének kifejtésekor a fent hivatkozott 159a. cikk felperes által
         előadott értelmező rendelkezései nem tartoznak a tárgyhoz, és nem is relevánsak.
      
      83.      Következésképpen ezt az állítást sem lehet elfogadni, így a negyedik jogalapot is, és ebből kifolyólag a fellebbezést is egészében
         el kell utasítani.
      
      VI – Költségek
      84.      A Bíróság eljárási szabályzatának 122. cikke szerint, annak 69. cikke 2. §‑ával összefüggésben, amely a 118. cikk értelmében
         a fellebbezésekre is alkalmazandó, a pervesztes felet kell kötelezni a költségek viselésére. Ezért amennyiben a fellebbező
         által hivatkozott kereseti kérelmek a javaslatomnak megfelelően elutasításra kerülnek, őt kell kötelezni a jelen fellebbezéssel
         kapcsolatos költségek megfizetésére.
      
      VII – Végkövetkeztetések
      85.      A fentiekben kifejtett érvekre tekintettel azt indítványozom a Bíróságnak, hogy az August Storck KG által az Elsőfokú Bíróság
         T‑402/02. sz., Storck kontra OHIM (pillangós csomagolás formája) ügyben 2004. november 10‑én hozott ítélete ellen benyújtott
         fellebbezést utasítsa el, és a fellebbezőt kötelezze az eljárása során keletkezett költségek viselésére.
      
      1 –	Eredeti nyelv: spanyol.
      
      2 –	A T‑402/02. sz., Storck kontra OHIM (pillangós csomagolás) ügyben 2004 november 10‑én hozott ítélet (EBHT 2004., II‑3849. o.,
         a továbbiakban: megtámadott ítélet).
      
      3 –	Az R 0256/2001‑4. sz. ügyben 2002. október 18‑án hozott határozat.
      
      4 –	Az Uruguayi Forduló keretében megkötött megállapodások végrehajtása érdekében az 1994. december 22‑i 3288/94/EK rendelettel
         (HL L 349., 83. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 185. o.) és a 2004. február 19‑i 422/2004 tanácsi rendelettel
         HL L 70., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet 2. kötet 3. o.) módosított, 1993. december 20‑i 40/94/EK tanácsi rendelet
         (HL 1994. L 11., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 146. o.).
      
      5 – 	A védjegyekkel ellátható termékek és szolgáltatások nemzetközi osztályozására vonatkozó, módosított 1957. június 15‑i
         Nizzai Megállapodás.
      
      6 –	21. és 22. pont.
      
      7 –	23–28. pont.
      
      8 –	29–38. pont.
      
      9 –	48–53. pont.
      
      10 –	54–58. pont.
      
      11 –	60. pont.
      
      12 –	A C‑108/97. és a C‑109/97. sz ., Windsurfing Chiemsee ügyben 1999. május 4‑én hozott ítélet [EBHT 1999., I‑2779. o.] 52. pontja
         és a C‑299/99. sz. , Philips-ügyben 2002. június 18‑án hozott ítélet [EBHT 2002., I‑5475. o.] 61. és 62. pontja.
      
      13 –	Az Elsőfokú Bíróság T‑91/99. sz. , Ford Motor kontra OHIM (OPTIONS) ügyben 2000. március 30‑án hozott ítéletének [EBHT 2000.,
         II‑1925. o.] 27. pontja, valamint a T‑399/02. sz. , Eurocermex kontra OHIM („Egy sörösüveg formája”) ügyben 2004. április
         29‑én hozott ítéletének [EBHT‑2004., II‑1391. o.] 43–47. pontja alapján.
      
      14 –	A fent hivatkozott Windsurfing Chiemsee ügyben hozott ítélet 51. és 52. pontja, valamint a fent hivatkozott Philips‑ügyben
         hozott ítélet 60. és 61. pontja.
      
      15 –	82–84. pont.
      
      16 –	85–87. pont.
      
      17 –	88. pont.
      
      18 –	96. pont.
      
      19 –	100. és 101. pont.
      
      20 –	A C‑104/00. P. sz., DKV kontra OHIM ügyben 2002. szeptember 19‑én hozott ítélet [EBHT 2002., I‑7561. o.] 22. pontja. A
         felülvizsgálat terjedelmével kapcsolatban lásd még a jelen ügyre vonatkozó főtanácsnoki indítványom 58–60. pontját.
      
      21 –	A felperes a C‑62/94. P. sz., Turner kontra Bizottság ügyben 1995. október 17‑én hozott végzés [EBHT 1995., I‑3177. o.]
         17. pontjára és a C‑87/95. P. sz., CNPAAP kontra Tanács ügyben 1996. április 24‑én hozott végzés [EBHT 1996., I‑2003. o.]
         29. pontjára és azt követő pontjaira hivatkozik.
      
      22 –	A fent hivatkozott Philips‑ügyben hozott ítélet 48. pontja, és a C‑53/01–C‑55/01. sz., Linde és társai egyesített ügyekben
         2003. április 8‑án hozott ítélet (EBHT 2003., I‑3161. o.) 42. pontja.
      
      23 –	A fent hivatkozott Linde‑ügyben hozott ítélet 48. pontja.
      
      24 –	A C‑104/01. sz. Libertel‑ügyben 2003. május 6‑án hozott ítélet [EBHT 2003., I‑3793. o.] 65. pontját a színre vonatkozóan,
         valamint a C‑218/01. sz., Henkel‑ügyben 2004. február 12‑én hozott ítélet (EBHT 2004., I‑1725. o.) 52. pontja a csomagolással
         kapcsolatban.
      
      25 –	A védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1988. december 21‑i első tanácsi irányelv (HL 1989. L 40.,
         1. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 92. o.).
      
      26 –	A fent hivatkozott Henkel‑ügyben hozott ítélet 49. pontja a 89/104 irányelv 3. cikke (1) bekezdése b) pontjával kapcsolatban,
         amely rendelkezés megegyezik a 40/94 rendelet 7. cikkének (3) bekezdésével.
      
      27 –	A felperes a C‑456/01. P. és C‑457/01. P. sz., Henkel kontra OHIM egyesített ügyre vonatkozó indítványom (a 2004. április
         29‑én hozott ítélet [EBHT 2004., I‑5089. o.]) 78–80. pontja, valamint Jacobs főtanácsnoknak a C‑329/02. P. sz., SAT.1 kontra
         OHIM ügyre vonatkozó indítványának (2004. szeptember 16‑án hozott ítélet [EBHT 2004., I‑8317. o.]) 24. pontja alapján arra
         hivatkozott, hogy a közérdeket és a rendelkezésre állási követelményt a 40/94 rendelet 7. cikk (1) bekezdésének b) pontja
         tekintetében nem kell figyelembe venni. Bár én fenntartom ezen indítványban előadott álláspontomat, a Bíróság eltérő véleményt
         fogalmazott meg (a fent hivatkozott SAT.1 kontra OHIM ügyben hozott ítélet 25. pontja, valamint a fent hivatkozott Henkel
         kontra OHIM ügyben hozott ítélet 45. és 46. pontja).
      
      28 –	Martín Mateo, R./Díez Sánchez, J. J., La marca comunitaria. Derecho público, Ed. Trivium, Madrid, 1996, 111. o.
      
      29 –	Von Mühlendahl, A./Ohlgart, D. C., Die Gemeinschaftsmarke, Verlag C. H. Beck/Verlag Stämpfli + Cie AG, Berna/Múnich, 1998,
         93. o., 9. szám. Lásd még También Bender, A., «Artikel 74», en Ekey, D. L., és Klippel, D., Heidelberger Kommentar zum Markenrecht,
         C. F. Müller Verlag, Heidelberg, 2003, 1183. o., 3. számát.
      
      30 –	A fent hivatkozott Windsurfing Chiemsee ügyben hozott ítélet 51. és 52. pontja, valamint a fent hivatkozott Philips‑ügyben
         hozott ítélet 60. és 61. pontja.
      
      31 –	Az OHIM által előkészített egységes szerkezetű változatban ennek a rendelkezésnek a számozása 159a.‑ra módosult (http://oami.eu.int/fr/mark/aspects/reg.htm).
      
      32 –	A Hivatal [OHIM] elnökének 2003. október 16‑i 5. sz. közleménye (megtekinthető a következő címen: http://oami.eu.int/fr/office/aspects/communications/05
         03.htm).