CELEX: 62007CJ0306
Language: lv
Date: 2008-12-18
Title: Tiesas spriedums (pirmā palāta) 2008. gada 18.decembrī.#Ruben Andersen pret Kommunernes Landsforening.#Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu: Højesteret - Dānija.#Darba ņēmēju informēšana - Direktīva 91/533/EEK - 8. panta 1. un 2. punkts - Piemērošanas joma - Darba ņēmēji, uz kuriem "attiecas" kolektīvais līgums - "Pagaidu" darba līguma vai darba attiecību jēdziens.#Lieta C-306/07.

Lieta C‑306/07
      Ruben Andersen
      pret
      Kommunernes Landsforening, ko ir pilnvarojusi Slagelse Kommune (agrāk – Skælskør      Kommune)
      (Højesteret lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu)
      
      Darba ņēmēju informēšana – Direktīva 91/533/EEK – 8. panta 1. un 2. punkts – Piemērošanas joma – Darba ņēmēji, uz kuriem “attiecas” kolektīvais līgums – “Pagaidu” darba līguma vai darba attiecību jēdziens
      Sprieduma kopsavilkums
      1.        Sociālā politika – Tiesību aktu tuvināšana – Darba devēja pienākums informēt darba ņēmēju par darba līguma vai darba attiecību
            nosacījumiem – Direktīva 91/533
      (Padomes Direktīvas 91/533 8. panta 1. punkts)
      2.        Sociālā politika – Tiesību aktu tuvināšana – Darba devēja pienākums informēt darba ņēmēju par darba līguma vai darba attiecību
            nosacījumiem – Direktīva 91/533
      (Padomes Direktīvas 91/533 8. panta 2. punkta otrā daļa)
      3.        Sociālā politika – Tiesību aktu tuvināšana – Darba devēja pienākums informēt darba ņēmēju par darba līguma vai darba attiecību
            nosacījumiem – Direktīva 91/533
      (Padomes Direktīvas 91/533 8. panta 2. punkta otrā daļa)
      1.        Direktīvas 91/533 par darba devēja pienākumu informēt darbiniekus par darba līguma vai darba attiecību nosacījumiem 8. panta
         1. punkts jāinterpretē tādējādi, ka tas pieļauj tādu valsts tiesisko regulējumu, kurā paredzēts, ka kolektīvais līgums, ar
         kuru valsts tiesībās transponēti šīs direktīvas noteikumi, ir piemērojams darba ņēmējam, pat ja viņš nav nevienas tādas arodbiedrības
         biedrs, kas parakstījusi šo kolektīvo līgumu.
      
      (sal. ar 30. punktu un rezolutīvās daļas 1) punktu)
      2.        Direktīvas 91/533 par darba devēja pienākumu informēt darbiniekus par darba līguma vai darba attiecību nosacījumiem 8. panta
         2. punkta otrā daļa jāinterpretē tādējādi, ka tā ļauj darba ņēmēju, kurš nav tādas arodbiedrības biedrs, kas parakstījusi
         kolektīvo līgumu, kurā regulētas viņa darba attiecības, uzskatīt par darba ņēmēju, uz kuru šīs normas izpratnē šis līgums
         [attiecas].
      
      (sal. ar 38. punktu un rezolutīvās daļas 2) punktu)
      3.        Direktīvas 91/533 par darba devēja pienākumu informēt darbiniekus par darba līguma vai darba attiecību nosacījumiem 8. panta
         2. punkta otrajā daļā ietvertais formulējums “pagaidu [darba līgums] vai darba [attiecības]” jāinterpretē tādējādi, ka tas
         attiecas uz īstermiņa darba līgumiem un darba attiecībām. Ja dalībvalsts tiesiskajā regulējumā nav šajā sakarā pieņemtas tiesību
         normas, šis ilgums ir jānosaka valstu tiesām, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi un atkarībā no konkrētās nozares vai konkrētu
         profesiju un darbību īpatnībām. Tomēr šis ilgums jānosaka, nodrošinot efektīvu darba ņēmējiem šajā direktīvā piešķirto tiesību
         aizsardzību.
      
      (sal. ar 54. punktu un rezolutīvās daļas 3) punktu)
TIESAS SPRIEDUMS (pirmā palāta)
      2008. gada 18. decembrī (*)
      
      Darba ņēmēju informēšana – Direktīva 91/533/EEK – 8. panta 1. un 2. punkts – Piemērošanas joma – Darba ņēmēji, uz kuriem “attiecas” kolektīvais līgums – “Pagaidu” darba līguma vai darba attiecību jēdziens
      Lieta C‑306/07
      par lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu atbilstoši EKL 234. pantam, ko Højesteret (Dānija) iesniedza ar lēmumu, kas pieņemts 2007. gada 29. jūnijā un kas Tiesā reģistrēts 2007. gada 3. jūlijā, tiesvedībā
      
      Ruben Andersen
      pret
      Kommunernes Landsforening, ko ir pilnvarojusi Slagelse Kommune (agrāk – Skælskør      Kommune).
      
      TIESA (pirmā palāta)
      šādā sastāvā: palātas priekšsēdētājs P. Janns [P. Jann], tiesneši M. Ilešičs [M. Ilešič], E. Borgs Bartets [A. Borg Barthet], E. Levits un Ž. Ž. Kāzels [J.‑J. Kasel] (referents),
      
      ģenerāladvokāts D. Ruiss‑Harabo Kolomers [D. Ruiz‑Jarabo Colomer],
      
      sekretāre S. Stremholma [C. Strömholm], administratore,
      
      ņemot vērā rakstveida procesu un 2008. gada 15. maija tiesas sēdi,
      ņemot vērā apsvērumus, ko sniedza:
      –        Andersena [Andersen] vārdā – H. Nilsens [H. Nielsen] un P. Olsena [P. Olsen], advokater,
      
      –        Kommunernes Landsforening, ko ir pilnvarojusi Slagelse Kommune (agrāk – SkælskørKommune), vārdā – J. Mosbeks [J. Mosbek] un J. Vindings [J. Vinding], advokater,
      
      –        Dānijas valdības vārdā – J. Berings Līsbergs [J. Bering Liisberg], pārstāvis,
      
      –        Itālijas valdības vārdā – I. M. Bragulja [I. M. Braguglia], pārstāvis, kam palīdz V. Ferante [W. Ferrante], avvocato dello Stato,
      
      –        Zviedrijas valdības vārdā – A. Falka [A. Falk], pārstāve,
      
      –        Eiropas Kopienu Komisijas vārdā – J. Enegrāns [J. Enegren] un S. Šēnbergs [S. Schønberg], pārstāvji,
      
      noklausījusies ģenerāladvokāta secinājumus 2008. gada 19. jūnija tiesas sēdē,
      pasludina šo spriedumu.
      Spriedums
      1        Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu ir par to, kā interpretēt Padomes 1991. gada 14. oktobra Direktīvas 91/533/EEK par darba
         devēja pienākumu informēt darbiniekus par darba līguma vai darba attiecību nosacījumiem (OV L 288, 32. lpp.) 8. panta 1. un
         2. punktu.
      
      2        Šis lūgums iesniegts saistībā ar tiesvedību Andersens pret Kommunernes Landsforening (Dānijas Valsts pašvaldību asociācija), ko pilnvarojusi Slagelse Kommune [Slāgelses pašvaldība] (agrāk – Skælskør Kommune [Šēlšēres pašvaldība]) (Dānija), kas bija Andersena darba devēja, par nodarbinātību Dānijas pašvaldībās regulējošā kolektīvā
         līguma piemērojamību Andersenam.
      
       Atbilstošās tiesību normas
       Kopienu tiesiskais regulējums
      3        Direktīvas 91/533 preambulas otrajā apsvērumā noteikts:
      
      “tā kā [..] dažas dalībvalstis uzskata, ka darba attiecības jāpakļauj formālām prasībām; tā kā šie noteikumi ir pieņemti,
         lai nodrošinātu darbiniekiem labāku aizsardzību pret iespējamiem viņu tiesību pārkāpumiem un lai radītu lielāku darba tirgus
         pārskatāmību.”
      
      4        Saskaņā ar šīs direktīvas preambulas septīto apsvērumu:
      
      “tā kā visā Kopienā jānosaka vispārīga prasība, ka katram darbiniekam jāizsniedz dokuments ar informāciju par galvenajiem
         viņa darba līguma vai darba attiecību elementiem.”
      
      5        Šīs direktīvas preambulas vienpadsmitais, divpadsmitais un trīspadsmitais apsvērums formulēti šādi:
      
      “tā kā, lai aizsargātu darbinieku intereses attiecībā uz dokumenta iegūšanu, jebkuras izmaiņas galvenajos darba līguma vai
         darba attiecību noteikumos viņiem jāpaziņo rakstiski;
      
      tā kā dalībvalstīm jāgarantē, ka darbinieki var prasīt to tiesību ievērošanu, ko viņiem piešķir šī direktīva;
      tā kā dalībvalstīm jāveic vajadzīgie pasākumi, lai vienmēr garantētu šajā direktīvā prasītos rezultātus, dalībvalstīm jāpieņem
         vajadzīgie normatīvie un administratīvie akti, lai izpildītu šīs direktīvas prasības, vai jānodrošina, ka rūpniecības nozares
         darba ņēmēji un darba devēji vienojas par vajadzīgajiem noteikumiem.”
      
      6        Direktīvas 91/533 1. pantā ar nosaukumu “Piemērošanas joma” paredzēts:
      
      “1.      Šī direktīva attiecas uz katru darbinieku, kam ir darba līgums vai darba attiecības, kuras nosaka un/vai reglamentē tiesību
         akti, kas ir spēkā dalībvalstī.
      
      2.      Dalībvalstis var noteikt, ka šī direktīva neattiecas uz darbiniekiem, kam ir darba līgums vai darba attiecības,
      a)      – kuru kopējais ilgums nepārsniedz vienu mēnesi un/vai
               – kurās darba nedēļa nepārsniedz astoņas stundas; vai
      b)      kam ir gadījuma un/vai īpašs raksturs, ar noteikumu, ka šajos gadījumos direktīvas nepiemērošanu attaisno objektīvi apsvērumi.”
      7        Saskaņā ar šīs direktīvas 2. pantu ar nosaukumu “Pienākums sniegt informāciju”:
      
      “1.      Darba devējam jāpaziņo darbiniekam, uz kuru attiecas šī direktīva, še turpmāk “darbinieks”, darba līguma vai darba attiecību
         galvenie elementi.
      
      2.      Šā panta 1. punktā minētā informācija attiecas vismaz uz:
      [..]
      d)      darba līguma vai darba attiecību uzsākšanas laiku;
      e)      pagaidu darba līguma vai darba attiecību gadījumā – to ilgumu;
      f)      ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma ilgumu, ko darbinieks ir tiesīgs izmantot, vai, ja to nevar norādīt, informāciju sniedzot,
         tad procedūr[u] šāda atvaļinājuma piešķiršanai un noteikšanai;
      
      g)      paziņošanas termiņu, kas jāievēro darba devējam un darbiniekam, ja to darba līgums vai darba attiecības tiek pārtrauktas,
         vai, ja to nevar norādīt, informāciju sniedzot, tad metod[i] šāda paziņošanas termiņa noteikšanai;
      
      [..]
      3.      Informāciju, kas minēta 2. punkta f), g), h) un i) apakšpunktā, vajadzības gadījumā var sniegt kā norādi uz normatīvajiem
         un administratīvajiem aktiem vai koplīgumiem, kas reglamentē šos īpašos jautājumus.”
      
      8        Šīs direktīvas 3. panta 1. punktā noteikts:
      
      “Informāciju, kas minēta [Direktīvas 91/533] 2. panta 2. punktā, var darbiniekam sniegt ne vēlāk kā divus mēnešus pēc darba
         uzsākšanas, ietverot to:
      
      a)      rakstiskā darba līgumā; un/vai
      b)      dokumentā par pieņemšanu darbā; un/vai
      c)      vienā vai vairākos citos rakstiskos dokumentos, ja viens no šiem dokumentiem satur vismaz visu to informāciju, kas minēta
         2. panta 2. punkta a), b), c), d), h) un i) apakšpunktā.”
      
      9        Direktīvas 91/533 3. panta 2. un 3. punktā paredzēts:
      
      “2.      Ja noteiktajā termiņā darbiniekam nav nodoti 1. punktā minētie dokumenti, darba devējam ne vēlāk kā divus mēnešus pēc darba
         uzsākšanas jāsniedz darbiniekam rakstisks paziņojums, kuru ir parakstījis darba devējs un kurā ietverta vismaz tā informācija,
         kas minēta 2. panta 2. punktā.
      
      Ja dokuments vai dokumenti, kas minēti 1. punktā, ietver tikai daļu no vajadzīgās informācijas, tad rakstiskajā paziņojumā,
         kas paredzēts šā punkta pirmajā daļā, jāiekļauj pārējā informācija.
      
      3.      Ja darba līgums vai darba attiecības beidzas agrāk nekā divus mēnešus no darba sākšanas, tad informācijai, kas paredzēta šajā
         un 2. pantā, jābūt pieejamai darbiniekam vēlākais līdz šā laikposma beigām.”
      
      10      Šīs direktīvas 8. pants ar nosaukumu “Tiesību aizsardzība” formulēts šādi:
      
      “1.      Dalībvalstis savās tiesību sistēmās ievieš vajadzīgos pasākumus, lai visiem darbiniekiem, kas uzskata, ka viņu intereses ir
         aizskartas, jo nav izpildītas šīs direktīvas prasības, būtu iespējas celt prasību tiesā pēc tam, kad izmantota citu kompetentu
         iestāžu palīdzība.
      
      2.      Dalībvalstis var paredzēt, ka 1. punktā minētos apstrīdēšanas līdzekļus var izmantot tad, ja darbinieks par to paziņo darba
         devējam, un darba devējs nesniedz atbildi 15 dienās pēc paziņošanas.
      
      Tomēr [..] gadījumos[, kad darbiniekam jāstrādā citā valstī,] nevar prasīt ievērot formalitāti par iepriekšēju paziņošanu
         ne darbiniekiem ar pagaidu darblīgumu vai darba attiecībām, ne arī darbiniekiem bez kolektīvā līguma vai kolektīviem līgumiem
         par darba attiecībām.”
      
      11      Atbilstoši Direktīvas 91/533 9. panta 1. punktam: tā kā dalībvalstīm jāveic vajadzīgie pasākumi, lai vienmēr garantētu šajā
         direktīvā paredzētos rezultātus, dalībvalstis pieņem vajadzīgos normatīvos un administratīvos aktus, lai izpildītu šīs direktīvas
         prasības ne vēlāk kā līdz 1993. gada 30. jūnijam, vai nodrošina, ka līdz minētajam datumam darba devēju un darba ņēmēju pārstāvji
         ievieš vajadzīgos noteikumus, noslēdzot līgumu.
      
       Valsts tiesiskais regulējums
      12      Direktīva 91/533 Dānijas tiesībās tikai transponēta, pirmkārt, ar 1994. gada 11. maija kodificēto likumu Nr. 385 par darba
         devēja pienākumu informēt darba ņēmējus par darba attiecībām piemērojamiem nosacījumiem (turpmāk tekstā – “Likums par darba
         apliecību”) un, otrkārt, ar kolektīvajiem līgumiem, tostarp Reģionālo padomju apvienības (Amtsråtsforeningen), Valsts Pašvaldību asociācijas (Kommunernes Landsforening), Kopenhāgenas un Frederiksbergas pašvaldību, kā arī Pašvaldību ierēdņu un līgumdarbinieku arodbiedrības (Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte) 1993. gada 9. jūnija kolektīvo līgumu par darba devēja pienākumu informēt darba ņēmējus par darba attiecībām piemērojamiem
         nosacījumiem (dokuments par pieņemšanu darbā) (turpmāk tekstā – “KTO līgums”).
      
       Likums par darba apliecību
      13      Atbilstoši Likuma par darba apliecību 1. panta 3. punktam tas “nav piemērojams, ja kolektīvā līgumā paredzēts darba devēja
         pienākums informēt darba ņēmējus par darba attiecībām piemērojamiem nosacījumiem un šajā līgumā ietvertie noteikumi atbilst
         vismaz Direktīvas 91/533 normām”.
      
      14      No iesniedzējtiesas lēmuma izriet, ka Likums par darba apliecību to tiesību vērsties tiesā, kas darba ņēmējam piešķirtas,
         ja darba devējs nepilda darba ņēmēju informēšanas pienākumus, izmantošanu nepakārto nosacījumam, ka darba ņēmējam ir jālūdz
         darba devējam viņam 15 dienu laikā nosūtīt dokumentu par pieņemšanu darbā atbilstoši Direktīvas 91/533 prasībām.
      
       KTO līgums
      
      15      Kā izriet no iesniedzējtiesas lēmuma, Dānijas pašvaldības KTO līguma noteikumus piemēro visiem darba ņēmējiem, kuri tajās nodarbināti, – neatkarīgi no tā, vai viņi ir arodbiedrības biedri.
      
      16      Atbilstoši KTO līgumam: ja pašvaldība nav noformējusi dokumentu par pieņemšanu darbā vai ja tajā ir kļūdas, šī pašvaldība šo dokumentu var
         noformēt vai izlabot 15 dienu laikā pēc tam, kad darba ņēmējs to ir brīdinājis par šāda dokumenta neesamību vai ka tas ir
         bijis kļūdains. Ja darba devējs šajā termiņā šīs prasības neizpilda, darba ņēmējs, izmantojot viņam piešķirtās tiesības, var
         vērsties tiesā. Tiesības vērsties tiesā saskaņā ar KTO līgumu ir piešķirtas gan darba ņēmējiem, kuri ir arodbiedrības biedri, gan darba ņēmējiem, kuri nav arodbiedrības biedri,
         un tās abos gadījumos var izmantot arī arodbiedrības.
      
       Pamata prāva un prejudiciālie jautājumi
      17      Laikposmā no 1999. līdz 2001. gadam Andersens saskaņā ar Dānijas sociālās politikas tiesību aktiem ar Šēlšēres pašvaldību
         bija noslēdzis piecus profesionālās integrēšanas līgumus. Šie līgumi bija sociālās palīdzības pasākumi un attiecās uz uzdevumiem,
         ko nevarēja veikt saskaņā ar parasto darba līgumu. Šādiem līgumslēdzējiem tiek piemēroti tiesību akti, kas attiecas uz algotiem
         darbiniekiem, izņemot jautājumus par apmaksātiem atvaļinājumiem, pabalstiem slimības vai bērna dzimšanas gadījumā un mācību
         maksas atmaksu, ko veic darba devējs.
      
      18      Šie līgumi tika noslēgti uz periodu no viena līdz 12 mēnešiem. Tomēr Andersena prombūtnes dēļ šo līgumu darbība faktiski ilga
         mazāk par vienu mēnesi.
      
      19      Attiecībā uz katru no šiem līgumiem Andersens saņēma dokumentu par pieņemšanu darbā, kurš neatbilda Direktīvas 91/533 2. panta
         2. punktā paredzētajām prasībām. No lietas materiāliem izriet, ka 15 dienu laikā pēc tam, kad Andersens par to bija informējis
         savu darba devēju, tas viņam izsniedza jaunus dokumentus par pieņemšanu darbā, kuri minētajām prasībām pilnībā atbilda.
      
      20      Andersens, uzskatīdams, ka KTO līguma noteikumi viņam nav piemērojami tāpēc, ka viņš nebija nevienas arodbiedrības biedrs, valsts tiesā celto prasību atlīdzināt
         zaudējumus pamatoja ar Likumu par darba apliecību, kurā paredzēti noteikumi par atlīdzības izmaksu darba ņēmējiem, ja darba
         devējs nepilda savu pienākumu informēt darba ņēmējus. Tā kā tiesa pirmajā instancē šo prasību noraidīja, Andersens par pirmajā
         instancē pasludināto spriedumu iesniedza apelācijas sūdzību iesniedzējtiesā.
      
      21      Uzskatīdama, ka prāvas iznākums pamata prāvā ir atkarīgs no Direktīvas 91/533 8. panta 1. un 2. punkta interpretācijas un
         šaubīdamās par precīzu šo normu interpretāciju, Højesteret [Augstākā Tiesa] nolēma apturēt tiesvedību un uzdot Tiesai šādus prejudiciālus jautājumus:
      
      “1)      Vai Direktīvas 91/533 [..] 8. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka kolektīvo līgumu, ar kuru valsts tiesībās transponēti
         šīs direktīvas noteikumi, nevar piemērot darba ņēmējam, kurš nav nevienas tādas arodbiedrības biedrs, kas parakstījusi šo
         līgumu?
      
      2)      Ja uz pirmo jautājumu tiek sniegta noliedzoša atbilde: vai šīs direktīvas 8. panta 2. punkta [otrās daļas] frāze “[darba ņēmēji]
         bez kolektīvā līguma vai kolektīviem līgumiem par darba attiecībām” ir jāinterpretē tādējādi, ka kolektīvā līguma noteikumus
         par darba devēja iepriekšēju informēšanu nevar piemērot darba ņēmējam, kurš nav nevienas tādas arodbiedrības biedrs, kas parakstījusi
         šo līgumu?
      
      3)      Vai direktīvas 8. panta 2. punkta [otrās daļas] frāzes “pagaidu [darba līgums]” un “pagaidu [..] darba [attiecības]” attiecas
         uz īstermiņa darba attiecībām vai arī uz visām darba attiecībām, kas ir nodibinātas uz noteiktu laiku? Ja ir pirmais minētais
         gadījums, kādi kritēriji būtu jāizmanto, nosakot, vai darba attiecības ir pagaidu (īstermiņa)?”
      
       Par prejudiciālajiem jautājumiem
       Par pirmo jautājumu
      22      Uzdodama pirmo jautājumu, iesniedzējtiesa būtībā vēlas noskaidrot, vai Direktīvas 91/533 8. panta 1. punkts jāinterpretē tādējādi,
         ka tam pretrunā ir tāds valsts tiesiskais regulējums, kurā paredzēts, ka kolektīvais līgums, ar kuru valsts tiesībās transponēti
         šīs direktīvas noteikumi, ir piemērojams darba ņēmējam, pat ja viņš nav nevienas tādas arodbiedrības biedrs, kas parakstījusi
         šo kolektīvo līgumu.
      
      23      Vispirms jāatzīst, ka Direktīvas 91/533 8. panta 1. punkta formulējums neļauj uz šo jautājumu sniegt lietderīgu atbildi.
      
      24      Savukārt no Direktīvas 91/533 9. panta 1. punkta apvienojumā ar tās preambulas trīspadsmito apsvērumu nepārprotami izriet,
         ka dalībvalstis var ļaut darba ņēmējiem un darba devējiem vienoties par šīs direktīvas transponēšanai vajadzīgajiem noteikumiem,
         ja vien dalībvalstis var vienmēr garantēt šajā direktīvā prasītos rezultātus.
      
      25      Jāpiebilst, ka šajā direktīvā dalībvalstīm piešķirtās tiesības atbilst Tiesas judikatūrai, saskaņā ar kuru dalībvalstis var
         ļaut vispirms darba ņēmējiem un darba devējiem īstenot šīs jomas direktīvā noteiktos sociālās politikas mērķus (skat. inter alia 1985. gada 30. janvāra spriedumu lietā 143/83 Komisija/Dānija, Recueil, 427. lpp., 8. punkts; 1986. gada 10. jūlija spriedumu lietā 235/84 Komisija/Itālija, Recueil, 2291. lpp., 20. punkts, un 1999. gada 28. oktobra spriedumu lietā C‑187/98 Komisija/Grieķija, Recueil, I‑7713. lpp., 46. punkts).
      
      26      Šai sakarā tomēr jāprecizē, ka šīs tiesības neatbrīvo dalībvalstis no pienākuma, pieņemot atbilstošus normatīvos vai administratīvos
         aktus, nodrošināt, ka visi darba ņēmēji var pilnā apmērā baudīt tiem Direktīvā 91/533 noteikto aizsardzību, jo valsts garantijai
         jāattiecas uz visiem gadījumiem, kad aizsardzība nav nodrošināta ar citiem līdzekļiem, tostarp ja šis aizsardzības trūkums
         ir radies tāpēc, ka attiecīgie darba ņēmēji nav arodbiedrības biedri.
      
      27      Līdz ar to Direktīva 91/533 per se pieļauj valsts tiesisko regulējumu, kurā paredzēts, ka darba ņēmējam, kurš nav tādas arodbiedrības biedrs, kas parakstījusi
         šīs direktīvas noteikumus transponējošo kolektīvo līgumu, tikai šī iemesla dēļ saskaņā ar šo kolektīvo līgumu netiek liegta
         šajā direktīvā paredzētā aizsardzība pilnā apmērā.
      
      28      Pamata prāvā netiek apstrīdēts, ka Dānijas tiesiskajā regulējumā visiem darba ņēmējiem, uz kuriem attiecas KTO līgums, neatkarīgi no tā, vai viņi ir vai nav arodbiedrības biedri, piešķirtas tiesības valsts tiesās pamatoties uz šī kolektīvā
         līguma aizsardzību paredzošiem noteikumiem, līdz ar ko visiem šiem darba ņēmējiem ir vienāda aizsardzība.
      
      29      Tomēr iesniedzējtiesai jāpārbauda, vai šāds atzinums atbilst īstenībai, un jāpārliecinās, vai KTO līgums darba ņēmējiem, uz kuriem tas attiecas, garantē efektīvu viņiem Direktīvā 91/533 paredzētu tiesību aizsardzību.
      
      30      Ievērojot šos apsvērumus, uz pirmo jautājumu sniedzama šāda atbilde: Direktīvas 91/533 8. panta 1. punkts jāinterpretē tādējādi,
         ka tas pieļauj tādu valsts tiesisko regulējumu, kurā paredzēts, ka kolektīvais līgums, ar kuru valsts tiesībās transponēti
         šīs direktīvas noteikumi, ir piemērojams darba ņēmējam, pat ja viņš nav nevienas tādas arodbiedrības biedrs, kas parakstījusi
         šo kolektīvo līgumu.
      
       Par otro jautājumu
      31      Uzdodama otro jautājumu, iesniedzējtiesa būtībā vēlas noskaidrot, vai Direktīvas 91/533 8. panta 2. punkta otrā daļa jāinterpretē
         tādējādi, ka tā nepieļauj, ka darba ņēmējs, kurš nav tādas arodbiedrības biedrs, kas parakstījusi kolektīvo līgumu, kurā regulētas
         viņa darba attiecības, tiek uzskatīts par tādu, uz kuru šis līgums [attiecas] šīs normas izpratnē.
      
      32      Šai sakarā jāatzīst, ka frāzes “bez kolektīvā līguma vai kolektīviem līgumiem” izmantošana Direktīvas 91/533 8. panta 2. punkta
         otrajā daļā liek domāt, ka Kopienu likumdevējs ar to ir domājis situācijas, kad attiecīgajiem darba ņēmējiem nav juridiskās
         aizsardzības, kura kolektīvajam līgumam jānodrošina darba ņēmējiem, kuriem tas tiek piemērots.
      
      33      Kā to pamatoti norādījusi Eiropas Kopienu Komisija, šādu atzinumu apstiprina dažādu Direktīvas 91/533 valodu versiju salīdzinājums.
      
      34      Tā kā to personu kategorija, uz kuriem kolektīvais līgums – it īpaši ja tas ir vispārpiemērojams kolektīvais līgums – var
         attiekties, var būt pilnīgi neatkarīga no tā, vai šīs personas ir šo līgumu parakstījušas arodbiedrības biedri, tas, ka persona
         nav šādas arodbiedrības biedrs, per se neizslēdz šo personu no attiecīgajā kolektīvajā līgumā noteiktās tiesiskās aizsardzības subjektu loka.
      
      35      Jāpiebilst, ka iepriekš sniegtā interpretācija atbilst Kopienu likumdevēja gribai; tas, kā izriet no šī sprieduma 24. punkta,
         ļauj dalībvalstīm darba ņēmēju un darba devēju ziņā atstāt Direktīvas 91/533 mērķu sasniegšanai vajadzīgo noteikumu pieņemšanu,
         tostarp noslēdzot kolektīvos līgumus.
      
      36      Turklāt šī interpretācija ļauj īstenot šīs direktīvas pamatmērķi, kas, kā izriet no tās preambulas otrā, piektā un septītā
         apsvēruma, ir uzlabot darba ņēmēju aizsardzību, viņus informējot par galvenajiem viņu darba līguma vai darba attiecību elementiem,
         ja uz kolektīvo līgumu, kas valsts tiesībās pareizi transponē šo direktīvu, atbilstoši tā noteikumiem var pamatoties visi
         darba ņēmēji, kuriem tas ir piemērojams, neatkarīgi no tā, vai viņi ir šo līgumu parakstījušas arodbiedrības biedri.
      
      37      Pamata lietā iesniedzējtiesai, pirmkārt, jāpārliecinās, vai, kā liek domāt Tiesai sniegtie apsvērumi, uz tādu darba ņēmēju
         kā Andersens attiecas KTO līgums, un, otrkārt, jāizvērtē, vai šī kolektīvā līguma noteikumi var nodrošināt efektīvu darba ņēmējiem Direktīvā 91/533
         piešķirto tiesību aizsardzību.
      
      38      Ievērojot iepriekšējos apsvērumus, uz otro jautājumu sniedzama šāda atbilde: Direktīvas 91/533 8. panta 2. punkta otrā daļa
         jāinterpretē tādējādi, ka tā ļauj darba ņēmēju, kurš nav tādas arodbiedrības biedrs, kas parakstījusi kolektīvo līgumu, kurā
         regulētas viņa darba attiecības, uzskatīt par darba ņēmēju, uz kuru šīs normas izpratnē šis līgums [attiecas].
      
       Par trešo jautājumu
      39      Uzdodama trešo jautājumu, iesniedzējtiesa būtībā vēlas noskaidrot, vai Direktīvas 91/533 8. panta 2. punkta otrās daļas frāze
         “pagaidu [darba līgums] vai darba [attiecības]” jāinterpretē tādējādi, ka tā attiecas uz visiem darba līgumiem un darba attiecībām,
         kas ir nodibinātas uz noteiktu laiku, vai tikai uz īstermiņa darba attiecībām.
      
      40      Saskaņā ar pastāvīgo judikatūru, interpretējot Kopienu tiesību normu, ir jāņem vērā ne tikai tās formulējums, bet arī konteksts
         un attiecīgā tiesību akta mērķi (skat. inter alia 1983. gada 17. novembra spriedumu lietā 292/82 Merck, Recueil, 3781. lpp., 12. punkts, un 2008. gada 3. aprīļa spriedumu lietā C‑442/05 Zweckverband zur Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung Torgau‑Westelbien, Krājums, I‑1817. lpp., 30. punkts).
      
      41      Runājot, pirmkārt, par Direktīvas 91/533 8. panta 2. punkta otrās daļas formulējumu, jāatzīmē, ka tajā lietotais termins “pagaidu
         [darba līgums] vai darba [attiecības]” šajā direktīvā nav definēts un, šķiet, neparādās nevienā citā sekundāro Kopienu tiesību
         normā.
      
      42      Taču Kopienu likumdevējs vairākkārt ir minējis “uz noteiktu laiku” noslēgtus darba līgumus un darba attiecības, it īpaši Padomes
         1991. gada 25. jūnija Direktīvā 91/383/EEK, kas papildina pasākumus, kuru mērķis ir veicināt uzlabojumus darba drošībā un
         veselības aizsardzībā attiecībā uz darba ņēmējiem, kas pieņemti darbā uz noteiktu laiku vai arī īslaicīgā darbā (OV L 206,
         19. lpp.), kas pieņemta tikai četrus mēnešus pirms Direktīvas 91/533, un Padomes 1999. gada 28. jūnija Direktīvā 1999/70/EK
         par UNICE, CEEP un EAK noslēgto pamatnolīgumu par darbu uz noteiktu laiku (OV L 175, 43. lpp.).
      
      43      Tādēļ jāsecina, ka, Direktīvas 91/533 8. panta 2. punkta otrajā daļā lietojot terminu “pagaidu” – nevis terminu “uz noteiktu
         laiku”, kā tas darīts agrāk Direktīvā 91/383 un vēlāk Direktīvā 1999/70, – Kopienu likumdevējs ir vēlējies to neattiecināt
         uz visiem uz noteiktu laiku noslēgtiem darba līgumiem.
      
      44      Šāda Kopienu likumdevēja gribas interpretācija atbilst vēlmei interpretēt Kopienu tiesības, pēc iespējas ievērojot un nodrošinot
         to iekšējo saskanību.
      
      45      Šī interpretācija netiek atspēkota ar to, ka vārdi “pagaidu darba līgum[s] vai darba attiecīb[as]” tiek lietoti Direktīvas 91/533
         2. panta 2. punktā, kas ir norma, kurā uzskaitīti galvenie darba līguma vai darba attiecību elementi, kas obligāti jāpaziņo
         darba ņēmējam, tostarp e) apakšpunktā minētais šī darba līguma vai attiecību “[paredzamais] ilgums”. Termins “[paredzamais]
         ilgums” ietver zināmu nenoteiktību laika ziņā, kas atšķiras no Direktīvas 1999/70 pielikumā ietvertā pamatnolīguma par darbu
         uz noteiktu laiku 3. klauzulas 1. punktā izmantotā precīzā formulējuma, paredzot līguma par darbu uz noteiktu laiku raksturīgo
         elementu, proti, ka šāda līguma darbības beigas nosaka “tādi objektīvi apstākļi kā noteikta termiņa iestāšanās, konkrēta uzdevuma
         izpilde vai konkrēta gadījuma iestāšanās”. Šāda terminoloģiska atšķirība var likt secināt par konceptuālu atšķirību.
      
      46      Otrkārt, runājot par Direktīvas 91/533 8. panta 2. punkta otrās daļas kontekstu, jāatzīmē, kā to savos Tiesai iesniegtajos
         apsvērumos norādījusi Komisija, ka šī 2. punkta pirmajā daļā dalībvalstīm paredzēta iespēja tiesības vērsties tiesā pret savus
         pienākumus nepildošu darba devēju pakārtot iepriekšējam darba ņēmēja veiktam paziņojumam.
      
      47      Kā savu secinājumu 39. punktā atzīmējis ģenerāladvokāts, ir jāuzskata, ka dalībvalstīm Direktīvas 91/533 8. panta 2. punkta
         pirmajā daļā noteiktās tiesības paredzēt šādu iepriekšēju formalitāti atbilst procesuālās taupības interesēm un to mērķis
         ir izvairīties no prāvām, atrisinot konfliktus ar lētākiem un vienkāršākiem līdzekļiem par tiesvedību.
      
      48      Tomēr Direktīvas 91/533 8. panta 2. punkta otrajā daļā minētas trīs darba ņēmēju kategorijas, uz kurām šī formalitāte nevar
         attiekties, proti, darba ņēmēji, kam jāstrādā citā valstī, darba ņēmēji bez kolektīvā līguma un darba ņēmēji ar pagaidu darba
         līgumu vai darba attiecībām. Ir jāatzīst, kā savu secinājumu 39. punktā rosinājis ģenerāladvokāts, ka šāds Kopienu likumdevēja
         paredzētais izņēmums atbilst vēlmei izvairīties no tā, ka iepriekšējas paziņošanas pienākums kļūst par pārmērīgu formalitāti,
         kas attiecīgajam darba ņēmējam sarežģī pieeju tiesai, padarot to pat neiespējamu.
      
      49      Runājot par šī izņēmuma piemērojamību, no darba ņēmēju, kuri atbrīvoti no iepriekšējas paziņošanas pienākuma, kategoriju uzskaitījuma
         izriet, ka Kopienu likumdevējs ir vēlējies aizsargāt to darba ņēmēju kategorijas, kuriem materiālu vai juridisku iemeslu dēļ
         šīs formalitātes izpilde, šķiet, būs sarežģītāka, piemēram, darba ņēmējus, kuriem jāstrādā citā valstī un kuri var saskarties
         ar grūtībām viņu ģeogrāfiskās izolācijas dēļ, un tos darba ņēmējus bez kolektīvā līguma par darba attiecībām, kuri atrodas
         juridiski izolētā stāvoklī.
      
      50      Minot darba ņēmējus ar pagaidu darba līgumu vai darba attiecībām, Kopienu likumdevējam nebija īpaša iemesla bez jebkādas nošķiršanas
         un neatkarīgi no darba attiecību ilguma minēt visus darba ņēmējus, kuri noslēguši darba līgumus uz noteiktu laiku. Savukārt
         ir loģiski un pamatoti, ka tas ir vēlējies minēt darba ņēmējus, kam ir uz īsu laiku noslēgts darba līgums, jo tieši šāds īsais
         termiņš var radīt praktisku šķērsli efektīvai viņu tiesību vērsties tiesā izmantošanai.
      
      51      Treškārt, runājot par Direktīvas 91/533 8. panta mērķi, no tās preambulas divpadsmitā apsvēruma izriet, ka šī norma atspoguļo
         Kopienu likumdevēja vēlmi algotiem darba ņēmējiem garantēt iespēju izmantot savas tiesības, kas izriet no šīs direktīvas.
         Šo vēlmi apstiprina iepriekšējā punktā sniegtā interpretācija, saskaņā ar kuru Kopienu likumdevējs, minēdams darba ņēmējus
         ar “pagaidu darba līgumu vai darba attiecībām”, ir domājis darba ņēmējus, kuru līguma darbības ilgums ir tik īss, ka iepriekšējas
         paziņošanas pienākums pirms vēršanās tiesā var traucēt efektīvai viņu tiesību vērsties tiesā izmantošanai.
      
      52      Tā kā Direktīvā 91/533 nav nekādu norāžu par šī ilguma precīzākas noteikšanas veidu, tas principā jānosaka dalībvalstīm. Ja
         šis ilgums nav paredzēts dalībvalsts tiesiskajā regulējumā, tas, kā norādīts ģenerāladvokāta secinājumu 67. punktā, ir jānosaka
         valsts tiesai, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi un atkarībā no konkrētās nozares vai konkrētu profesiju vai darbību īpatnībām.
      
      53      Tomēr jāprecizē, ka šis ilgums nosakāms, nekaitējot Direktīvas 91/533 8. panta 2. punkta otrās daļas lietderīgajai iedarbībai;
         šīs normas mērķis, kā izriet no šī sprieduma 51. punkta, ir ļaut darba ņēmējiem, kam ir pagaidu [darba līgums vai darba attiecības],
         tiesas ceļā tieši izmantot viņiem šajā direktīvā piešķirtās tiesības.
      
      54      Ievērojot šos apsvērumus, uz trešo jautājumu sniedzama šāda atbilde: Direktīvas 91/533 8. panta 2. punkta otrajā daļā ietvertais
         formulējums “pagaidu [darba līgums] vai darba [attiecības]” jāinterpretē tādējādi, ka tas attiecas uz īstermiņa darba līgumiem
         un darba attiecībām. Ja dalībvalsts tiesiskajā regulējumā nav šajā sakarā pieņemtas tiesību normas, šis ilgums ir jānosaka
         valstu tiesām, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi un atkarībā no konkrētās nozares vai konkrētu profesiju un darbību īpatnībām.
         Tomēr šis ilgums jānosaka, nodrošinot efektīvu darba ņēmējiem šajā direktīvā piešķirto tiesību aizsardzību.
      
       Par tiesāšanās izdevumiem
      55      Attiecībā uz pamata lietas dalībniekiem šī tiesvedība ir stadija procesā, kuru izskata iesniedzējtiesa, un tā lemj par tiesāšanās
         izdevumiem. Tiesāšanās izdevumi, kas radušies, iesniedzot apsvērumus Tiesai, un kas nav minēto lietas dalībnieku tiesāšanās
         izdevumi, nav atlīdzināmi.
      
      Ar šādu pamatojumu Tiesa (pirmā palāta) nospriež:
      1)      Padomes 1991. gada 14. oktobra Direktīvas 91/533/EEK par darba devēja pienākumu informēt darbiniekus par darba līguma vai
            darba attiecību nosacījumiem 8. panta 1. punkts jāinterpretē tādējādi, ka tas pieļauj tādu valsts tiesisko regulējumu, kurā
            paredzēts, ka kolektīvais līgums, ar kuru valsts tiesībās transponēti šīs direktīvas noteikumi, ir piemērojams darba ņēmējam,
            pat ja viņš nav nevienas tādas arodbiedrības biedrs, kas parakstījusi šo kolektīvo līgumu;
      2)      Direktīvas 91/533 8. panta 2. punkta otrā daļa jāinterpretē tādējādi, ka tā ļauj darba ņēmēju, kurš nav tādas arodbiedrības
            biedrs, kas parakstījusi kolektīvo līgumu, kurā regulētas viņa darba attiecības, uzskatīt par darba ņēmēju, uz kuru šīs normas
            izpratnē šis līgums [attiecas];
      3)      Direktīvas 91/533 8. panta 2. punkta otrajā daļā ietvertais formulējums “pagaidu [darba līgums] vai darba [attiecības]” jāinterpretē
            tādējādi, ka tas attiecas uz īstermiņa darba līgumiem un darba attiecībām. Ja dalībvalsts tiesiskajā regulējumā nav šajā sakarā
            pieņemtas tiesību normas, šis ilgums ir jānosaka valstu tiesām, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi un atkarībā no konkrētās
            nozares vai konkrētu profesiju un darbību īpatnībām. Tomēr šis ilgums jānosaka, nodrošinot efektīvu darba ņēmējiem šajā direktīvā
            piešķirto tiesību aizsardzību.
      [Paraksti]
      * Tiesvedības valoda – dāņu.