CELEX: 62005TJ0041
Language: fi
Date: 2011-10-12
Title: Unionin yleisen tuomioistuimen (neljäs jaosto) tuomio 12 päivänä lokakuuta 2011.#Alliance One International, Inc. vastaan Euroopan komissio.#Kilpailu - Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt - Raakatupakan oston ja ensijalostuksen markkinat Espanjassa - Päätös, jolla todetaan EY 81 artiklan rikkominen - Hintojen vahvistaminen ja markkinoiden jakaminen - Sakot - Kilpailusääntöjen rikkomista merkitsevästä toiminnasta vastuuseen joutuminen - Enimmäismäärä, joka on 10 prosenttia liikevaihdosta - Varoittava vaikutus - Lieventävät olosuhteet.#Asia T-41/05.

Asia T-41/05
      Alliance One International, Inc.
      vastaan
      Euroopan komissio
      Kilpailu – Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt – Raakatupakan oston ja ensijalostuksen markkinat Espanjassa – Päätös, jolla EY 81 artiklan rikkominen todetaan – Hintojen vahvistaminen ja markkinoiden jakaminen – Sakot – Kilpailusääntöjen rikkomista merkitsevästä toiminnasta vastuuseen joutuminen – Enimmäismäärä, joka on kymmenen prosenttia liikevaihdosta – Varoittava vaikutus – Lieventävät olosuhteet
      Tuomion tiivistelmä
      1.      Kilpailu – Yhteisön kilpailusäännöt – Rikkomiset – Vastuuseen joutuminen – Emoyhtiö ja tytäryhtiöt – Taloudellinen kokonaisuus
            – Arviointiperusteet – Olettama siitä, että emoyhtiö käyttää ratkaisevaa vaikutusvaltaa kokonaan omistamiinsa tytäryhtiöihin
      (EY 81 artikla)
      2.      Kilpailu – Sakot – Sakkojen määrä – Sakkojen suuruuden määrittäminen – Enimmäismäärän laskeminen – Huomioon otettava liikevaihto
      (Neuvoston asetuksen N:o 17 15 artiklan 2 kohta ja neuvoston asetuksen N:o 1/2003 23 artiklan 2 kohta)
      3.      Kilpailu – Yhteisön kilpailusäännöt – Rikkomiset – Vastuuseen joutuminen – Emoyhtiö ja tytäryhtiöt – Taloudellinen kokonaisuus
            – Arviointiperusteet – Komission velvollisuus noudattaa yhdenvertaisen kohtelun periaatetta
      (EY 81 artikla)
      4.      Kilpailu – Yhteisön kilpailusäännöt – Rikkomiset – Vastuuseen joutuminen – Emoyhtiö ja tytäryhtiöt – Taloudellinen kokonaisuus
            – Arviointiperusteet – Tytäryhtiön itsenäisyys
      (EY 81 artikla)
      5.      Kumoamiskanne – Kanneperusteet – Perustelujen puuttuminen tai puutteellisuus
      (EY 230 artikla ja EY 253 artikla)
      6.      Kilpailu – Sakot – Sakkojen määrä – Sakkojen suuruuden määrittämisperusteet – Lieventävät seikat
      (Neuvoston asetuksen N:o 17 15 artiklan 2 kohta ja neuvoston asetuksen N:o 1/2003 23 artiklan 2 kohta; komission tiedonannon
            98/C 9/03 3 kohdan kolmas luetelmakohta)
      7.      Kilpailu – Sakot – Sakkojen määrä – Sakkojen suuruuden määrittämisperusteet – Sakon varoittavuus
      (Neuvoston asetuksen N:o 17 15 artiklan 2 kohta ja neuvoston asetuksen N:o 1/2003 23 artiklan 2 kohta; komission tiedonanto
            98/C 9/03)
      1.      Kilpailuoikeuden alalla emoyhtiön voidaan katsoa olevan vastuussa tytäryhtiön toiminnasta erityisesti silloin, kun siitä huolimatta,
         että tytäryhtiö on erillinen oikeussubjekti, kyseinen tytäryhtiö ei päätä itsenäisesti markkinakäyttäytymisestään vaan noudattaa
         olennaisilta osin emoyhtiön sille antamia ohjeita, kun otetaan erityisesti huomioon näiden kahden oikeudellisen yksikön väliset
         taloudelliset, organisatoriset ja oikeudelliset yhteydet.
      
      Tällaisessa tapauksessa emo- ja tytäryhtiö kuuluvat nimittäin samaan taloudelliseen kokonaisuuteen ja muodostavat näin ollen
         yhden ainoan yrityksen. Kyse ei siis ole yllytyksestä rikkomiseen emoyhtiön ja sen tytäryhtiön välillä eikä varsinkaan edellisen
         syyllistymisestä kyseiseen rikkomiseen vaan siitä, että ne muodostavat yhden ainoan yrityksen EY 81 artiklassa tarkoitetussa
         merkityksessä, mikä antaa komissiolle toimivallan osoittaa emoyhtiölle päätös, jossa määrätään sakkoja.
      
      Komissio ei voi tyytyä toteamaan, että emoyhtiö kykenee käyttämään ratkaisevaa vaikutusvaltaa tytäryhtiönsä toimintaan, vaan
         sen on myös tarkastettava, onko tätä vaikutusvaltaa tosiasiallisesti käytetty.
      
      Erityistapauksessa, jossa emoyhtiö omistaa täysin tytäryhtiönsä, joka on rikkonut kilpailusääntöjä, kyseisellä emoyhtiöllä
         voi yhtäältä olla ratkaiseva vaikutusvalta tämän tytäryhtiön käyttäytymiseen, ja toisaalta on olemassa kumottavissa oleva
         olettama, jonka mukaan kyseinen emoyhtiö todella käyttää ratkaisevaa vaikutusvaltaa tytäryhtiönsä käyttäytymiseen.
      
      Tällaisessa tilanteessa riittää, että komissio osoittaa emoyhtiön omistavan tytäryhtiön kokonaan voidakseen olettaa, että
         emoyhtiö käyttää ratkaisevaa vaikutusvaltaa kyseisen tytäryhtiön liiketoimintapolitiikkaan. Komissio voi sitten katsoa, että
         emoyhtiö on yhteisvastuussa tytäryhtiölleen määrätyn sakon maksamisesta, paitsi jos tämä emoyhtiö, jolle kuuluu tämän olettaman
         kumoaminen, näyttää riittävällä tavalla toteen, että sen tytäryhtiö toimii itsenäisesti markkinoilla.
      
      Olettama, joka johdetaan siitä, että yhtiöpääoma on kokonaan emoyhtiön omistuksessa, on sovellettavissa paitsi tapauksissa,
         joissa emoyhtiön ja tytäryhtiön välillä on suora yhteys, myös tapauksissa, joissa tämä yhteys on välillinen ja muodostuu niiden
         väliin sijoittuvan tytäryhtiön avulla.
      
      (ks. 92–96 kohta ja 98 kohta)
      2.      Komissio voi päättää asetuksen N:o 1/2003 23 artiklan 2 kohdan nojalla määrätä EY 81 artiklan 1 kohdan rikkomiseen syyllistyneille
         yrityksille sakon, joka on enintään 10 prosenttia kunkin rikkomiseen osallistuneen yrityksen edellisen tilikauden liikevaihdosta.
         Samaan määrään viitattiin myös asetuksen N:o 17 15 artiklan 2 kohdassa. 
      
      Kyseisissä säännöksissä mainittu liikevaihto koskee yrityksen kokonaisliikevaihtoa eli sen yrityksen kokonaisliikevaihtoa,
         jonka syyksi rikkominen on luettu ja jonka on tämän vuoksi todettu vastaavan siitä.
      
      Asetuksen N:o 1/2003 23 artiklan 2 kohdassa mainitun edellisen tilikauden käsitteen on katsottava tarkoittavan komission päätöksen
         tekemistä edeltänyttä tilikautta lukuun ottamatta erityistilanteita, joissa viimeksi mainitun tilikauden liikevaihdosta ei
         ilmene hyödyllistä tietoa kyseisen yrityksen todellisesta taloudellisesta tilanteesta ja yritykselle määrättävän sakon asianmukaisesta
         tasosta.
      
      Päätellessään, että emoyhtiö ja sen tytäryhtiö muodostavat yhtenäisen taloudellisen yksikön, ja näin ollen katsoessaan emoyhtiön
         olevan yhteisvastuussa kilpailusääntöjen rikkomisesta ja sakon maksamisesta ja sisällyttäessään sen päätöksen adressaatteihin
         komissio voi myös perustellusti käyttää perusteena päätöksensä tekemistä edeltäneen vuoden vahvistettua emoyhtiön liikevaihtoa
         soveltaessaan asetuksen N:o 1/2003 23 artiklan 2 kohdassa säädettyä 10 prosentin enimmäismäärää. 
      
      (ks. 99–101 kohta sekä 165 ja 166 kohta)
      3.      Kun komissio käyttää asiassa, jossa on kyseessä useita yrityksiä koskeva unionin kilpailusääntöjen rikkominen, oikeuskäytännössä
         vahvistetuissa puitteissa tiettyä menetelmää ratkaistakseen, onko sekä tytäryhtiöiden, jotka ovat aineellisesti toteuttaneet
         kilpailusääntöjen rikkomisen, että emoyhtiöiden katsottava olevan vastuussa kilpailusääntöjen rikkomisesta, sen on käytettävä
         tässä tarkoituksessa perusteena samoja arviointiperusteita kaikkien näiden yritysten tapauksissa, jollei erityisistä olosuhteista
         muuta johdu. Komission on nimittäin noudatettava yhdenvertaisen kohtelun periaatetta, joka edellyttää, että toisiinsa rinnastettavia
         tapauksia ei kohdella eri tavalla eikä erilaisia tapauksia kohdella samalla tavalla, ellei tällaista kohtelua voida objektiivisesti
         perustella.
      
      (ks. 123 kohta)
      
      4.      Kilpailuoikeuden alalla tytäryhtiön itsenäisyyttä suhteessa sen emoyhtiöön ei pidä arvioida siten, että otetaan huomioon yksinomaan
         sen toiminta niiden tuotteiden alalla, joita kilpailusääntöjen rikkominen koskee. Sen osoittamiseksi, päättääkö tytäryhtiö
         itsenäisesti toiminnastaan markkinoilla, on otettava huomioon kaikki merkitykselliset tekijät, jotka koskevat tytär- ja emoyhtiön
         välisiä taloudellisia, organisatorisia ja oikeudellisia yhteyksiä ja jotka voivat vaihdella tapauskohtaisesti ja joita ei
         siis voida luetella tyhjentävästi.
      
      Täten se seikka, ettei emoyhtiö ole koskaan ottanut käyttöön valvontamekanismia valvoakseen tytäryhtiönsä toimia alalla, jolla
         kilpailusääntöjä rikotaan, ei riitä sen osoittamiseen, että viimeksi mainittu yhtiö toimii markkinoilla itsenäisesti. Sama
         pätee siihen, ettei emoyhtiö ole koskaan antanut tytäryhtiölle sen ostopolitiikkaan tai muiden kartellin jäsenten kanssa pidettäviin
         kokouksiin liittyviä määräyksiä tai ohjeita.
      
      (ks. 158 ja 160 kohta)
      5.      Kumoamiskanteen yhteydessä kanneperuste, joka koskee toimen perustelujen puuttumista tai riittämättömyyttä, kohdistuu oikeusjärjestyksen
         perusteisiin kuuluvaan seikkaan, ja unionin yleinen tuomioistuin voi tutkia sen tai sen on tutkittava se viran puolesta, ja
         asianosaiset voivat näin ollen esittää sen kaikissa oikeudenkäynnin vaiheissa.
      
      (ks. 170 kohta)
      6.      Unionin kilpailusääntöjen rikkomisten yhteydessä se, että yritys on lopettanut rikkomisen heti komission ensimmäisen toimenpiteen
         jälkeen, voi loogisesti olla lieventävä seikka vain, jos on syytä olettaa, että kyseiset komission toimenpiteet ovat saaneet
         aikaan sen, että kyseiset yritykset ovat päättäneet kilpailunvastaiset menettelynsä, koska tapaus, jossa rikkominen on jo
         päättynyt ennen komission ensimmäisten toimenpiteiden ajankohtaa, ei kuulu asetuksen N:o 17 15 artiklan 2 kohdan ja EHTY:n
         perustamissopimuksen 65 artiklan 5 kohdan mukaisesti määrättävien sakkojen laskennasta annettujen suuntaviivojen 3 kohdan
         kolmannen luetelmakohdan soveltamisalaan.
      
      Vaikka komissio katsoisi rikkomisen päättyneen sinä päivänä, jona se teki ensimmäiset tarkastuksensa, se voi täysin perustellusti
         jättää ottamatta huomioon sellaisen rikkomisen lopettamisen lieventävänä seikkana. Sakon alentaminen sillä perusteella, että
         kilpailusääntöjen rikkominen on lopetettu heti komission ensimmäisten toimenpiteiden jälkeen, ei voi olla automaattista, vaan
         se riippuu siitä, miten komissio on harkintavaltansa perusteella arvioinut yksittäistapaukseen liittyviä olosuhteita. Tässä
         yhteydessä suuntaviivojen 3 kohdan kolmannen luetelmakohdan soveltaminen yrityksen hyväksi on erityisen tarkoituksenmukaista
         tilanteessa, jossa kyseisen käyttäytymisen kilpailunvastaisuus ei ole ilmeinen. Sen soveltaminen ei sitä vastoin lähtökohtaisesti
         ole yhtä asianmukaista tilanteessa, jossa menettely on selvästi kilpailunvastaista, mikäli se on näytetty toteen.
      
      (ks. 192 ja 194 kohta)
      7.      Unionin kilpailusääntöjen rikkomisten yhteydessä komissio voi silloin, kun emoyhtiö ja tytäryhtiö muodostavat yhden yrityksen
         sen vuoden aikana, joka edeltää komission sakkojen määräämisestä tekemää päätöstä, soveltaa sakon laskentapohjaan varoittavan
         vaikutuksen kerrointa, joka perustuu kyseisen yrityksen kokoon ja kokonaisresursseihin kyseisen vuoden aikana.
      
      Näin on siksi, että syy kyseisen yrityksen koon ja kokonaisresurssien huomioon ottamiseen riittävää varoittavaa vaikutusta
         varmistettaessa piilee siinä vaikutuksessa, joka mainitulle yritykselle halutaan aiheuttaa, koska seuraamus ei saa olla vähäinen
         varsinkaan sen taloudelliseen kapasiteettiin nähden. Jotta voitaisiin arvioida sakon varoittavaa vaikutusta yritykseen, joka
         on määrätty vastuuseen rikkomisesta, ei voida näin ottaa huomioon tilannetta sellaisena kuin se oli rikkomisen alkaessa. Tilanteen
         tällainen huomioon ottaminen voisi johtaa liian alhaiseen sakkoon ollakseen riittävän varoittava siinä tapauksessa, että kyseisen
         yrityksen liikevaihto olisi kasvanut tällä välin, tai sakkoon, joka ylittää sen määrän, joka on tarpeen ollakseen varoittava,
         jos kyseisen yrityksen liikevaihto olisi laskenut tällä välin.
      
      (ks. 210 ja 211 kohta)
UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto)
      12 päivänä lokakuuta 2011 (*)
      
      Kilpailu – Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt – Raakatupakan oston ja ensijalostuksen markkinat Espanjassa – Päätös, jolla EY 81 artiklan rikkominen todetaan – Hintojen vahvistaminen ja markkinoiden jakaminen – Sakot – Kilpailusääntöjen rikkomista merkitsevästä toiminnasta vastuuseen joutuminen – Enimmäismäärä, joka on kymmenen prosenttia liikevaihdosta – Varoittava vaikutus – Lieventävät olosuhteet
      Asiassa T‑41/05,
      Alliance One International, Inc., aiemmin Dimon Inc., kotipaikka Danville, Virginie (Yhdysvallat), edustajinaan aluksi asianajajat L. Bergkamp, H. Cogels,
         J. Dhont, M. Marañon Hermoso ja A. Emch, sittemmin asianajajat M. Odriozola Alén, J. Folguera Crespo, P. Vidal Martínez, M.
         Barrantes Diaz ja A. João Vide, 
      
      kantajana,
      vastaan
      Euroopan komissio, asiamiehinään aluksi É. Gippini Fournier ja F. Amato, sittemmin Gippini Fournier, N. Khan ja J. Bourke,
      
      vastaajana,
      jossa on kyse [EY] 81 artiklan 1 kohdan mukaisesta menettelystä (Asia COMP/C.38.238/B.2 – Espanjan raakatupakka-ala) 20.10.2004
         tehdyn komission päätöksen K(2004) 4030 lopullinen osittaista kumoamista koskevasta vaatimuksesta ja toissijaisesti kantajalle
         kyseisessä päätöksessä määrätyn sakon määrän alentamista koskevasta vaatimuksesta,
      
      UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto),
      toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja O. Czúcz sekä tuomarit I. Labucka ja K. O’Higgins (esittelevä tuomari),
      kirjaaja: hallintovirkamies C. Kantza,
      ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 17.6.2009 pidetyssä istunnossa esitetyn,
      on antanut seuraavan
      tuomion
       Asian tausta
      1.     Kantaja ja hallinnollinen menettely
      1        Kantajana oleva Dimon Inc., myöhemmin Alliance One International, Inc., on yhdysvaltalainen yritys, jonka kotipaikka on Virginian
         osavaltiossa (Yhdysvallat). Yritys on noin sadan tupakka-alalla toimivan yrityksen muodostaman konsernin emoyhtiö (jäljempänä
         Dimon-konserni). Yritys toimii pääasiassa jalostetun tupakan toimittajana savukkeiden valmistajille. Tätä tarkoitusta varten
         se hankkii jalostettua tupakkaa muun muassa Agroexpansión SA:lta.
      
      2        Agroexpansión on yksi neljästä raakatupakan ensijalostusta harjoittavasta espanjalaisyrityksestä (jäljempänä jalostajat).
      
      3        Kolme muuta jalostajaa ovat Compañia española de tabaco en rama, SA (jäljempänä Cetarsa), Tabacos Españoles, SL (jäljempänä
         Taes) ja World Wide Tobacco España, SA (jäljempänä WWTE). 
      
      4        Agroexpansión oli alkuaan perheyritys. Yrityksen perusti vuonna 1988 B., joka toimi yrityksen toimitusjohtajana vuoden 2004
         loppuun asti. Vuosina 1994–1997 yrityksen pääoma oli puoliksi B:n puolison ja puoliksi espanjalaisen yrityksen, WW Marpetrol,
         SA:n omistuksessa. 
      
      5        Intabex Netherlands BV (jäljempänä Intabex) osti 18.11.1997 kaikki Agroexpansiónin osakkeet. Intabex kuului Intabex-yritysten
         konserniin, jonka kantaja oli ostanut huhtikuussa 1997.
      
      6        Euroopan komissio, jonka hallussa olevien tietojen mukaan espanjalaiset raakatupakan jalostajat olivat mahdollisesti rikkoneet
         EY 81 artiklaa, toteutti 6.2.1962 annetun neuvoston asetuksen N:o 17 ([EY 81] ja [EY 82] artiklan ensimmäinen täytäntöönpanoasetus)
         (EYVL 1962, 13, s. 204) 14 artiklan nojalla 3.10.2001 ja 4.10.2001 tarkastukset kolmen jalostajan eli Agroexpansiónin, Cetarsan
         ja WWTE:n toimitiloissa sekä Asociación Nacional de Empresas Transformadoras de Tabacon (jäljempänä Anetab) toimitiloissa.
      
      7        Komissio toteutti 3.10.2001 tarkastuksen myös Maison des métiers du tabacin ja Fédération européenne des transformateurs de
         tabacin toimitiloissa ja 5.10.2001 Federación nacional de cultivadores de tabacon (jäljempänä FNCT) toimitiloissa.
      
      8        Jalostajat ja Anetab ilmoittivat 16.1.2002 päivätyssä kirjeessään olevansa halukkaita yhteistyöhön ja viittasivat sakkojen
         määräämättä jättämisestä tai lieventämisestä kartelleja koskevissa asioissa annettuun komission tiedonantoon (EYVL 1996, C
         207, s. 4; jäljempänä yhteistyötiedonanto).
      
      9        Jalostajat ja Anetab toimittivat komissiolle tietoja 21.1.2002 päivätyllä kirjeellään. 
      
      10      Agroexpansión, Cetarsa ja WWTE toimittivat 15.2.2002 päivätyllä kirjeellään ja Taes 18.2.2002 päivätyllä kirjeellään komissiolle
         joitakin lisätietoja.
      
      11      Komissio lähetti tämän jälkeen jalostajille, Anetabille ja FNCT:lle useita tietopyyntöjä asetuksen N:o 17 11 artiklan nojalla.
         Komissio pyysi myös Espanjan maatalous-, kalastus- ja elintarvikeministeriöstä tietoja maataloustuotteita koskevasta Espanjan
         lainsäädännöstä.
      
      12      Komissio aloitti 11.12.2003 nyt käsiteltävään asiaan johtaneen menettelyn ja antoi väitetiedoksiannon, jonka se osoitti 20
         yritykselle ja yhteenliittymälle, muun muassa jalostajille, kantajalle, Intabexille, Anetabille, FNCT:lle ja Deltafina SpA:lle.
         Deltafina on italialainen yritys, joka pääasiassa toimii raakatupakan ensijalostajana Italiassa ja jalostetun tupakan markkinoinnissa.
         Se kuuluu Taesin kanssa samaan konserniin eli siihen, jota johtaa Universal Corp. -niminen yhdysvaltalainen yhtiö.
      
      13      Kyseisillä yrityksillä ja yhteenliittymillä oli mahdollisuus saada tietoja komission tutkinta-asiakirjoista CD-ROMilla lähetettyinä
         kopioina, ja ne toimittivat kirjalliset huomautukset vastauksena komission esittämiin väitteisiin.
      
      14      Kuuleminen järjestettiin 29.3.2004.
      
      15      Kuultuaan kilpailunrajoituksia ja määräävää markkina-asemaa käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa ja otettuaan huomioon kuulemismenettelystä
         vastaavan neuvonantajan lopullisen kertomuksen komissio teki 20.10.2004 [EY] 81 artiklan 1 kohdan mukaisesta menettelystä
         (Asia COMP/C.38.238/B.2 – Espanjan raakatupakka-ala) päätöksen K(2004) 4030 (jäljempänä riidanalainen päätös), jonka tiivistelmä
         julkaistiin 19.4.2007 Euroopan unionin virallisessa lehdessä (EUVL L 102, s. 14).
      
      2.     Riidanalainen päätös
      16      Riidanalainen päätös koskee kahta Espanjan raakatupakkamarkkinoilla sovittua ja toteutettua horisontaalista kartellia.
      
      17      Ensimmäisen kartellin, jossa olivat osallisina jalostajat ja Deltafina, tavoitteena oli vahvistaa 1996–2001 vuosittain kunkin
         raakatupakkalajin (korkein) keskimyyntihinta, kaikki laadut mukaan luettuina, ja jakaa jokaisen raakatupakkalajin määrät,
         jotka kukin jalostaja saattoi ostaa tuottajilta (ks. mm. riidanalaisen päätöksen 74–76 ja 276 perustelukappale). Jalostajat
         ja Deltafina sopivat vuosina 1999–2001 myös kunkin raakatupakkalajin laatuluokkien hintahaarukoista, jotka esitetään ”viljelysopimusten”
         liitteenä olevissa taulukoissa, sekä ”lisäehdoista” eli tuottaja- ja tuottajaryhmittymäkohtaisesta keskimääräisestä vähimmäishinnasta
         (ks. erityisesti riidanalaisen päätöksen 77–83 ja 276 perustelukappale).
      
      18      Edellä 17 kohdassa kuvailtuun kartelliin viitataan jäljempänä nimellä ”jalostajien kartelli”.
      
      19      Toiseen riidanalaisessa päätöksessä mainittuun kartelliin kuului kolme espanjalaista maatalousalan etujärjestöä eli Asociación
         agraria de jóvenes agricultores (jäljempänä ASAJA), Unión de pequeños agricultores (jäljempänä UPA) ja Coordinadora de organizaciones
         de agricultores y ganaderos (jäljempänä COAG) sekä Confederación de cooperativas agrarias de España (jäljempänä CCAE). Kartellin
         tavoitteena oli vahvistaa 1996–2001 vuosittain kunkin raakatupakkalajin laatuluokkien hintahaarukat, jotka ovat ”viljelysopimusten”
         liitteenä olevassa taulukossa, sekä ”lisäehdot” (ks. erityisesti riidanalaisen päätöksen 77–83 ja 277 perustelukappale).
      
      20      Edellä 19 kohdassa kuvailtuun kartelliin viitataan jäljempänä nimellä ”tuottajien edustajien kartelli”.
      
      21      Komissio katsoi riidanalaisessa päätöksessä, että kummassakin kartellissa on kyse EY 81 artiklan 1 kohdan yhtenäisenä pidettävästä
         jatkuvasta rikkomisesta (ks. erityisesti riidanalaisen päätöksen 275–277 perustelukappale).
      
      22      Komissio katsoi riidanalaisen päätöksen 1 artiklassa, että jalostajien kartellista vastuussa olivat viimeksi mainitut yhtiöt,
         Deltafina, kantaja ja WWTE:n emoyhtiöt eli Standard Commercial Corp. (jäljempänä SCC), Standard Commercial Tobacco Co., Inc.
         (jäljempänä SCTC) ja Trans-Continental Leaf Tobacco Corp. Ltd. (jäljempänä TCLT), ja tuottajien edustajien kartellista vastuussa
         olivat ASAJA, UPA, COAG ja CCAE (jäljempänä yhteisesti tuottajien edustajat). 
      
      23      Komissio määräsi riidanalaisen päätöksen 2 artiklassa nämä yritykset ja tuottajien edustajat lopettamaan välittömästi 1 artiklassa
         tarkoitetut kilpailusääntöjen rikkomiset, jos ne eivät olleet vielä näin tehneet, ja pidättäytymään vastaisuudessa kaikista
         tavoitteiltaan tai vaikutuksiltaan vastaavista rajoittavista menettelytavoista.
      
      24      Komissio määräsi riidanalaisen päätöksen 3 artiklassa sakkoja mainituille yrityksille sekä tuottajien edustajille ja piti
         kantajaa yhteisvastuussa Agroexpansiónille määrätyn sakon maksamisesta sekä SCC:tä, SCTC:tä ja TCLT:tä WWTE:lle määrätyn sakon
         maksamisesta (ks. jäljempänä 61 ja 62 kohta).
      
      3.     Riidanalaisen päätöksen adressaatit
      25      Riidanalaisen päätöksen 2.4 kohdassa käsiteltiin adressaatteja koskevaa kysymystä (riidanalaisen päätöksen 357–400 perustelukappale).
      
      26      Siinä komissio totesi ensimmäiseksi, että oli näytetty toteen, että jalostajat ja Deltafina olivat osallistuneet suoraan jalostajien
         kartelliin ja että tuottajien edustajat olivat osallistuneet tuottajien edustajien kartelliin, minkä vuoksi jokaista näistä
         yrityksistä ja yhteenliittymistä ”kehotetaan ottamaan vastuu kilpailusääntöjen rikkomisesta, ja ne ovat näin ollen kaikki
         [riidanalaisen päätöksen] adressaatteja” (riidanalaisen päätöksen 357 ja 358 perustelukappale). Komissio arvioi kyseisen päätöksen
         359–369 perustelukappaleessa erityisesti sitä, mikä tehtävä Deltafinalla oli jalostajien kartellissa.
      
      27      Seuraavaksi komissio arvioi kysymystä emoyhtiön joutumisesta vastuuseen tytäryhtiön kilpailusääntöjen rikkomista merkitsevästä
         toiminnasta ja totesi, että nyt käsiteltävässä asiassa kysymys nousi esiin kolmessa tapauksessa, joita olivat Agroexpansiónin,
         WWTE:n ja Taesin tapaukset (riidanalaisen päätöksen 370–400 perustelukappale). 
      
      28      Tältä osin komissio muistutti ensimmäiseksi periaatteista, joita sen mukaan asiassa on sovellettava (riidanalaisen päätöksen
         371–374 perustelukappale). 
      
      29      Komissio esitti seuraavat huomiot:
      
      –        Sen määrittelemiseksi, onko emoyhtiön katsottava olevan vastuussa tytäryhtiönsä lainvastaisesta toiminnasta, on osoitettava,
         että tytäryhtiö ”ei määritä itsenäisesti toimintaansa markkinoilla, vaan noudattaa olennaisilta osin emoyhtiön sille antamia
         ohjeita” (asia 48/69, Imperial Chemical Industries v. komissio, tuomio 14.7.1972, Kok., s. 619, Kok. Ep. II, s. 25, 132 ja
         133 kohta). 
      
      –        Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan silloin, kun emoyhtiö omistaa tytäryhtiönsä kokonaan, voidaan perustellusti olettaa, että
         emoyhtiö tosiasiallisesti on vaikuttanut ratkaisevasti tytäryhtiönsä toimintaan (asia 107/82, AEG-Telefunken v. komissio,
         tuomio 25.10.1983, Kok., s. 3151, Kok. Ep. VII, s. 281, 50 kohta; asia C‑286/98 P, Stora Kopparbergs Bergslags v. komissio,
         tuomio 16.11.2000, Kok., s. I-9925, 29 kohta ja yhdistetyt asiat T-305/94–T-307/94, T-313/94–T-316/94, T-318/94, T-325/94,
         T-328/94, T‑329/94 ja T-335/94, Limburgse Vinyl Maatschappij ym. v. komissio, tuomio 20.4.1999, Kok., s. II-931, 961 ja 984
         kohta, ns. PVC II -tapaus).
      
      –        Tämä olettama voidaan vahvistaa ”tietyille asioille ominaisten erityisten tekijöiden” avulla.
      –        Sellaisten tytäryhtiöiden tapauksessa, jotka eivät ole kokonaan emoyhtiön määräysvallassa, emoyhtiö voi unionin tuomioistuimen
         mukaan vaikuttaa tytäryhtiönsä politiikkaan, kun sillä on sinä ajankohtana, jolloin rikkominen tapahtui hallussaan enemmistö
         tytäryhtiön yhtiöpääomasta (em. asia Imperial Chemical Industries v. komissio, tuomion 136 kohta) tai kun sille annetaan ”jatkuvasti”
         tietoa kyseisen tytäryhtiön toimintatavoista ja kun se määrittelee välittömästi sen toimintaa (em. asia AEG-Telefunken v.
         komissio, tuomion 52 kohta).
      
      –        Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan yrityksen käsitteellä on katsottava tarkoitettavan kilpailuoikeuden alalla taloudellista
         kokonaisuutta kyseessä olevan sopimuksen kohteen kannalta arvioiden, vaikkakin oikeudellisesti katsoen tämän taloudellisen
         kokonaisuuden muodostaa useampi kuin yksi luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö (asia T-9/99, HFB ym. v. komissio, tuomio
         20.3.2002, Kok., s. II-1487, 66 kohta, jossa viitataan asiaan 170/83, Hydrotherm Gerätebau, tuomio 12.7.1984, Kok., s. 2999,
         11 kohta). 
      
      30      Toiseksi ja ennen Agroexpansiónin ja WWTE:n tapausten yksityiskohtaisempaa tarkastelua komissio totesi riidanalaisen päätöksen
         375 perustelukappaleessa seuraavaa:
      
      ”Käsiteltävässä asiassa kolme neljästä espanjalaisesta tupakanjalostajasta oli (kokonaan tai 90-prosenttisesti) monikansallisten
         yhdysvaltalaisten yhtiöiden määräysvallassa. Myös muut tosiseikat vahvistavat sen olettamuksen, että Agroexpansiónin ja WWTE:n
         emoyhtiöiden on katsottava olleen vastuussa niiden toiminnasta. Näin ollen kummankin yrityksen – emoyhtiön ja sen tytäryhtiön
         – on katsottava olevan yhteisesti vastuussa [riidanalaisessa] päätöksessä todetuista rikkomuksista.” 
      
      31      Komissio lisäsi riidanalaisen päätöksen 376 perustelukappaleessa seuraavaa:
      
      ”[Sen sijaan] väitetiedoksiannon ja asianosaisten kuulemisen jälkeen kävi ilmi, että asiakirja-aineiston todisteiden avulla
         ei voitu tehdä samanlaista johtopäätöstä Universalin – – ja Universal Leafin [Tobacco Co. Inc.] osallistumisesta Taesin ja
         Deltafinan toimintaan. Emoyhtiöiden ja niiden tytäryhtiöiden välillä oli sosiaalinen yhteys, mutta asiakirja-aineiston tietojen
         mukaan Universal – – ja Universal Leaf eivät osallistuneet aineellisesti [riidanalaisessa päätöksessä] tarkasteltuihin tapahtumiin.
         Niistä ei siis ole syytä tehdä kyseisen asian päätöksen adressaatteja. Sama johtopäätös soveltuu erityisesti Intabexiin, koska
         sen 100-prosenttinen omistusosuus Agroexpansiónissa oli puhtaasti rahoituksellinen.”
      
      32      Komissio tarkasteli riidanalaisen päätöksen 377–386 perustelukappaleessa Agroexpansiónin ja Dimon-konsernin tapausta.
      33      Komissio pani erityisesti merkille, että Agroexpansión oli vuoden 1997 jälkipuoliskosta lähtien kokonaan kantajan määräysvallassa
         Intabex-tytäryhtiön välityksellä, koska tämä oli kokonaan kantajan määräysvallassa (riidanalaisen päätöksen 377 perustelukappale).
         Komissio päätteli tämän perusteella, että oli aiheellista olettaa, että kantajalla oli ainakin kyseisestä ajankohdasta lähtien
         ratkaiseva vaikutus Agroexpansiónin toimintaan (riidanalaisen päätöksen 378 perustelukappaleen ensimmäinen virke). Komissio
         lisäsi, että asiakirja-aineiston muut seikat – jotka on esitelty riidanalaisen päätöksen 379 perustelukappaleessa – vahvistivat
         ”olettamuksen [jonka mukaan kantaja] pystyi käyttämään ratkaisevaa vaikutusvaltaa” (riidanalaisen päätöksen 378 perustelukappaleen
         toinen virke). Komissio osoitti riidanalaisen päätöksen 380 perustelukappaleessa edellä esitetystä käyvän ilmi, että ”[kantaja]
         oli tietoinen kyseisen päätöksen kohteena olevista tytäryhtiönsä käytännöistä sekä käytäntöjen taustalla olevista asiayhteyksistä
         ja että siltä osin kuin [kantaja omisti] vuodesta 1997 lähtien tytäryhtiönsä yhtiöpääoman kokonaan, se pystyi tosiasiallisesti
         vaikuttamaan ratkaisevasti tytäryhtiönsä toimintaan”. Komissio täsmensi kyseisen päätöksen 382 perustelukappaleessa, että
         ”niiden seikkojen, joita Agroexpansión esitti kirjeenvaihdossaan kantajalle, olisi pitänyt saada aikaan välitön reaktio, eli
         kantajan olisi pitänyt ottaa etäisyyttä kaikkeen mahdolliseen kilpailusääntöjen rikkomiseen tai vaatia Agroexpansiónin johtoa
         lopettamaan kaikki kilpailua mahdollisesti rajoittava toiminta” ja totesi, että ”[kantaja] ei loppujen lopuksi tehnyt mitään
         tämän suuntaista”.
      
      34      Komissio piti riidanalaisen päätöksen 381 perustelukappaleessa perusteettomina väitteitä, jotka kantaja esitti väitetiedoksiantoon
         antamassaan vastauksessa osoittaakseen, että Agroexpansión toimi markkinoilla itsenäisesti.
      
      35      Komissio hylkäsi lopuksi kantajan väitteen, jonka mukaan komissio olisi rikkonut syrjintäkiellon periaatetta, kun se piti
         kantajaa vastuussa kilpailusääntöjen vastaisesta toiminnasta, johon sen tytäryhtiö oli syyllistynyt, mutta ei toiminut samalla
         tavalla, kun oli kyse Cetarsan emoyhtiöstä eli Sociedad estatal de participaciones industriales -nimisestä yhtiöstä (jäljempänä
         Sepi). Komissio perusteli tätä erilaista kohtelua sillä, että – toisin kuin kantaja esitti – ”sen asiakirja-aineistoon – –
         ei sisältynyt Cetarsan ja Sepin välistä suoraa yhteydenpitoa nyt käsiteltävän asian kohteesta”, että ”Sepin omistusosuus Cetarsasta
         vaikutti olevan ensisijaisesti rahoituksellinen ja vastasi Intabexin ja Agroexpansiónin välistä yhteyttä”, että ”(toisin kuin
         Agroexpansión) Cetarsa keskitti kaiken Sepi-konsernin tupakanjalostustoiminnan ja tästä samasta syystä oli ilmeistä, että
         sen hallinnointi tapahtui erikseen” ja että ”Cetarsa ei ollut Sepin kokonaan omistama tytäryhtiö” (riidanalaisen päätöksen
         384 perustelukappale).
      
      36      Komissio totesi esitettyjen seikkojen perusteella, että kantajan ”oli katsottava olevan Agroexpansiónin kanssa yhteisvastuussa
         viimeksi mainitun toiminnasta, joka [riidanalaisessa päätöksessä] on näytetty toteen ajanjaksosta, joka alkoi vuoden 1997
         jälkipuoliskosta ja päättyi 10.8.2001” (riidanalaisen päätöksen 386 perustelukappale).
      
      37      Komissio tarkasteli WWTE:n tapausta riidanalaisen päätöksen 387–400 perustelukappaleessa. Komissio totesi, että WWTE oli vuodesta
         1995 aina toukokuuhun 1998 jatkuneen ajanjakson ajan yhteisesti SCC:n (SCTC:n ja TCLT:n kautta) ja WWTE:n toimitusjohtajan
         ja hänen perheensä määräysvallassa, ja luetteli monia seikkoja, joiden perusteella voidaan osoittaa, että kyseisen ajanjakson
         aikana SCC ”ja/tai sen tytäryhtiöt” tosiasiallisesti vaikuttivat ratkaisevasti WWTE:n toimintaan Espanjassa (riidanalaisen
         päätöksen 391 perustelukappale). Komissio ilmoitti vuoden 1998 toukokuusta alkaneesta ja riidanalaisen päätöksen antamiseen
         asti jatkuneesta ajanjaksosta useita seikkoja, joista sen mukaan käy ilmi, että WWTE oli yksinomaan SCC:n määräysvallassa
         joko suoraan tai SCTC:n ja TCLT:n kautta ja että SCC:llä oli ratkaiseva vaikutus WWTE:n kaupalliseen toimintaan. Komissio
         lisäsi, että ”SCC:n väitetiedoksiantoon antamassaan vastuksessa esittämät väitteet eivät oikeuta tekemään toisenlaista johtopäätöstä
         asiassa” (riidanalaisen päätöksen 399 perustelukappale). Näiden eri seikkojen perusteella komissio totesi riidanalaisen päätöksen
         400 perustelukappaleessa, että ”SCC:llä ja/tai sen tytäryhtiöillä SCTC:llä ja TCLT:llä” on ollut ratkaiseva vaikutus WWTE:n
         kaupalliseen toimintaan ainakin vuodesta 1996 ja että niiden on siis katsottava olevan yhteisvastuussa toiminnasta, josta
         WWTE:tä arvostellaan, ja että ne on siis yksilöitävä riidanalaisen päätöksen adressaateiksi (riidanalaisen päätöksen 400 perustelukappale).
      
      4.     Sakon suuruuden määrittäminen
      38      Komissio tutki riidanalaisen päätöksen 404–458 perustelukappaleessa kysymystä päätöksen adressaateille määrättävistä sakoista.
      
      39      Komissio määritti sakkojen määrät kilpailusääntöjen rikkomisen vakavuuden ja keston perusteella, ja nämä kaksi arviointiperustetta
         mainitaan nimenomaisesti [EY 81] ja [EY 82] artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta 16.12.2002 annetun
         neuvoston asetuksen (EY) N:o 1/2003 23 artiklan 3 kohdassa (EYVL 2003, L 1, s. 1) ja asetuksen N:o 17 15 artiklan 2 kohdassa,
         jota oli riidanalaisen päätöksen mukaan sovellettava kyseisten rikkomisten tapahtumahetkellä (riidanalaisen päätöksen 404
         ja 405 perustelukappale).
      
      40      Vahvistaakseen kullekin yritykselle määrätyn sakon määrän komissio sovelsi menetelmää, joka on määritelty suuntaviivoissa
         asetuksen N:o 17 15 artiklan 2 kohdan ja [HT] 65 artiklan 5 kohdan mukaisesti määrättävien sakkojen laskennassa (EYVL 1998,
         C 9, s. 3; jäljempänä suuntaviivat), vaikkakaan komissio ei viitannut siihen systemaattisesti. Komissio arvioi riidanalaisessa
         päätöksessä myös, täyttivätkö kyseiset yritykset yhteistyötiedonannossa vahvistetut edellytykset ja missä määrin. 
      
       Sakkojen laskentapohja
      41      Komissio määritti aluksi riidanalaisen päätöksen 414 perustelukappaleessa ”hyvin vakavat” rikkomiset tarkasteltuaan päätöksen
         408–413 perustelukappaleessa niiden luonnetta, konkreettista vaikutusta markkinoihin, maantieteellisten markkinoiden laajuutta
         ja kyseisen tuotteen markkinoiden kokoa. 
      
      42      Seuraavaksi komissio katsoi, että on ”otettava huomioon kunkin yrityksen painoarvo ja näin ollen sen lainvastaisen menettelyn
         todellinen vaikutus kilpailuun, jotta kullekin yritykselle määrättävän sakon ehkäisevä vaikutus on oikeassa suhteessa siihen,
         miten yritys on osallistunut lainvastaiseen menettelyyn, josta määrätään seuraamuksia” (riidanalaisen päätöksen 415 perustelukappale).
      
      43      Se erotti yhtäältä jalostajien kartellin (riidanalaisen päätöksen 416–424 perustelukappale) ja toisaalta tuottajien edustajien
         kartellin (riidanalaisen päätöksen 425–431 perustelukappale).
      
      44      Jalostajien kartellista komissio totesi, että ”sakot on porrastettava kunkin asianosaisen lainvastaiseen toimintaan osallistumisen
         ja markkina-aseman mukaan” (riidanalaisen päätöksen 416 perustelukappale). 
      
      45      Tästä komissio ilmoitti, että ”Deltafinalle määrättävän sakon laskentapohjan olisi oltava kaikkein suurin, koska sillä oli
         merkittävä asema markkinoilla espanjalaisen jalostetun tupakan suurimpana ostajana” (riidanalaisen päätöksen 417 perustelukappale).
      
      46      Komissio katsoi, että jalostajien voidaan ”laajasti arvioiden katsoa osallistuneen” lainvastaiseen toimintaan ”vastaavalla
         tavalla” (riidanalaisen päätöksen 418 perustelukappale). Komission mukaan olisi kuitenkin otettava huomioon jalostajien erilainen
         koko ja niiden osuudet markkinoilla, ja se jakoi ne tämän perusteella kolmeen ryhmään. 
      
      47      Näin ollen komissio asetti Cetarsan ensimmäiseen ryhmään, jota se kutsui ”erityisryhmäksi”, koska Cetarsa oli ”selvästi suurin
         espanjalainen jalostaja Espanjassa”, ja tästä syystä sille oli määrättävä korkein laskentapohja (riidanalaisen päätöksen 419
         perustelukappale). Se asetti toiseen ryhmään Agroexpansiónin ja WWTE:n todeten, että kummallakin niistä oli noin 15 prosentin
         suuruinen markkinaosuus ja että niille oli määrättävä sama laskentapohja (riidanalaisen päätöksen 420 perustelukappale). Komissio
         asetti lopuksi Taesin kolmanteen ryhmään siksi, että tämän markkinaosuus on vain 1,6 prosenttia, minkä vuoksi sille oli määrättävä
         alhaisin laskentapohja (riidanalaisen päätöksen 421 perustelukappale). 
      
      48      Jotta sakko olisi riittävän varoittava, komissio katsoi, että WWTE:lle määritettyyn laskentapohjaan oli sovellettava kerrointa
         1,5 – toisin sanoen 50 prosentin korotusta – ja Agroexpansiónille määritettyyn laskentapohjaan kerrointa 2 – toisin sanoen
         100 prosentin korotusta (riidanalaisen päätöksen 423 perustelukappale). Se katsoi, että oli todellakin syytä ottaa huomioon,
         että nämä kaksi jalostajaa kuuluivat Espanjan raakatupakan ostomarkkinoilla suhteellisen pienestä markkinaosuudestaan huolimatta
         monikansallisiin yhtiöihin, joilla oli huomattavaa taloudellista ja rahoituksellista valtaa, ja että ”lisäksi niiden emoyhtiöt
         olivat käyttäneet niiden toimintaan huomattavaa vaikutusvaltaa” (riidanalaisen päätöksen 422 perustelukappale). 
      
      49      Komissio otti huomioon nämä eri seikat ja vahvisti jalostajia ja Deltafinaa koskevien sakkojen laskentapohjat riidanalaisen
         päätöksen 424 perustelukappaleessa seuraavasti:
      
      –        Deltafina: 8 000 000 euroa
      –        Cetarsa: 8 000 000 euroa
      –        Agroexpansión: 1 800 000 euroa x 2 = 3 600 000 euroa
      –        WWTE: 1 800 000 euroa x 1,5 = 2 700 000 euroa
      –        Taes: 200 000 euroa.
      50      Lopuksi komissio katsoi, että tuottajien edustajille on kullekin määrättävä vain symbolinen 1 000 euron suuruinen sakko (riidanalaisen
         päätöksen 425–430 perustelukappale). Se perusteli kantaansa erityisesti sillä, että ”vakiosopimusten kollektiivisia neuvotteluja
         koskeva lainsäädäntökehys saattaa aiheuttaa epävarmuutta tuottajien edustajien ja jalostajien toiminnan laillisuudesta vakiosopimuksia
         koskevien neuvottelujen tarkoin määrätyssä asiayhteydessä” (riidanalaisen päätöksen 428 perustelukappale) ja tiettyjen riidanalaisen
         päätöksen 427 perustelukappaleessa mainittujen seikkojen pohjalta. Se pani myös merkille, että ”vakiosopimuksia koskevat neuvottelut
         hoidettiin yleensä julkisesti ja niiden tulokset olivat julkisia eikä yksikään viranomainen koskaan kyseenalaistanut niiden
         yhteensopivuutta yhteisön tai Espanjan lainsäädännön kanssa ennen näiden menettelyjen aloittamista” (riidanalaisen päätöksen
         429 perustelukappale).
      
       Sakkojen perusmäärä
      51      Komissio tarkasteli riidanalaisen päätöksen 432 ja 433 perustelukappaleessa sen rikkomisen kestoa, josta jalostajia ja Deltafinaa
         syytettiin. Komissio määritti keston pituudeksi viisi vuotta ja neljä kuukautta, mikä vastasi pitkään jatkunutta kilpailusääntöjen
         rikkomista. Tämän vuoksi komissio korotti jalostajille ja Deltafinalle määrättyjen sakkojen laskentapohjaa 50 prosentilla.
         
      
      52      Sakkojen perusmäärät vahvistettiin näin ollen seuraavasti: 
      
      –        Deltafina: 12 000 000 euroa
      –        Cetarsa: 12 000 000 euroa
      –        Agroexpansión: 5 400 000 euroa
      –        WWTE: 4 050 000 euroa
      –        Taes: 300 000 euroa 
      –        ASAJA: 1 000 euroa
      –        UPA: 1 000 euroa
      –        COAG: 1 000 euroa 
      –        CCAE: 1 000 euroa (riidanalaisen päätöksen 434 perustelukappale).
       Raskauttavat ja lieventävät olosuhteet
      53      Deltafinalle määrättyjen sakkojen laskentapohjaa korotettiin 50 prosentilla raskauttavien olosuhteiden vuoksi, koska yrityksellä
         oli ollut yllyttäjän rooli jalostajien kartellissa (riidanalaisen päätöksen 435 ja 436 perustelukappale). 
      
      54      Komissio totesi lieventävistä olosuhteista riidanalaisen päätöksen 437 perustelukappaleessa, että ”[riidanalaisen päätöksen]
         427–429 perustelukappaleessa esitettyjä tekijöitä voidaan soveltaa jalostajien menettelyyn, kun on kyse pelkästään niiden
         julkisista neuvotteluista ja sopimusten tekemisestä (erityisesti hintahaarukoita ja lisäehtoja koskevat neuvottelut) tuottajien
         edustajien kanssa”.
      
      55      Komissio totesi riidanalaisen päätöksen 438 perustelukappaleessa lisäksi, että kun oli kyse korkeimmasta keskimyyntihinnasta
         ja kunkin raakatupakkalajin määrän jakamista koskevista jalostajien tekemistä salaisista sopimuksista, jalostajien käytännöt
         olivat ”selvästi ylittäneet sovellettavat oikeussäännöt, julkiset neuvottelut ja tuottajien edustajien kanssa tehdyt sopimukset”.
         Komissio myönsi kuitenkin, että ”tuottajien edustajien ja jalostajien välisissä julkisissa neuvotteluissa päätettiin ainakin
         jossain määrin niistä aineellisista puitteista (erityisesti yhteistoimintaa koskevista tilaisuuksista ja yhteisen kannan hyväksymisestä),
         joissa jalostajat saattoivat käsitellä laajemmin paitsi julkisia neuvotteluja varten omaksuttavaa yhteistä kantaa myös korkeinta
         keskimyyntihintaa ja määriä koskevaa salaista strategiaansa”.
      
      56      Komissio päätti edellä 54 ja 55 kohdassa tarkoitetut seikat huomioon ottaen alentaa jalostajille ja Deltafinalle määrättyjen
         sakkojen perusmäärää 40 prosentilla (riidanalaisen päätöksen 438 perustelukappale). Agroexpansiónille määrätyn sakon perusmääräksi
         tuli näin ollen 3 240 000 euroa (riidanalaisen päätöksen 439 perustelukappale).
      
       Asetuksen N:o 1/2003 23 artiklan 2 kohdassa säädetty sakon enimmäismäärä
      57      Komissio tarkasteli riidanalaisen päätöksen 440–447 perustelukappaleessa, olisiko eri adressaateille laskettujen sakkojen
         perusmääriä mukautettava, jotta ne eivät ylittäisi asetuksen N:o 1/2003 23 artiklan 2 kohdassa säädettyä sakon enimmäismäärää,
         joka on 10 prosenttia yrityksen liikevaihdosta.
      
      58      Komissio esitti, että edellä mainitun enimmäismäärän määrittämiseksi on otettava huomioon konsernin kokonaisliikevaihto (riidanalaisen
         päätöksen 441 perustelukappale), koska kyseiset yritykset kuuluvat konserniin, koska on osoitettu, että yritysten emoyhtiöt
         käyttivät yrityksiin ratkaisevaa vaikutusvaltaa, ja koska emoyhtiöt näin ollen olivat yhteisvastuussa niiden tytäryhtiölle
         määrätystä sakosta. 
      
      59      Huomautettuaan riidanalaisen päätöksen 442 perustelukappaleessa, että kantaja oli yhteisvastuussa Agroexpansiónille määrätyn
         sakon maksamisesta, komissio totesi, ettei sakon määrää pidä mukauttaa, koska kantajan vahvistettu liikevaihto vuonna 2003
         oli 1 271 700 000 Yhdysvaltain dollaria (riidanalaisen päätöksen 446 perustelukappale). Agroexpansiónille määrätyn sakon määrä,
         3 240 000 euroa, säilyi siis muuttumattomana ennen yhteistyötiedonannon soveltamista (riidanalaisen päätöksen 447 perustelukappale).
         
      
       Yhteistyötiedonannon soveltaminen ja sakkojen lopullinen määrä
      60      Komissio tarkasteli riidanalaisen päätöksen 448–456 perustelukappaleessa yhteistyötiedonannon soveltamista jalostajien ja
         Deltafinan tapaukseen. Se myönsi Agroexpansiónille 20 prosentin alennuksen sille määrättyyn sakkoon kyseisen tiedonannon D
         kohdan 2 alakohdan ensimmäisen luetelmakohdan mukaisesti (riidanalaisen päätöksen 454 perustelukappale).
      
      61      Komissio vahvisti sakkojen määrät asetuksen N:o 1/2003 23 artiklan 2 kohdan mukaisesti seuraavasti:
      
      –        Deltafina: 11 880 000 euroa 
      –        Cetarsa: 3 631 500 euroa 
      –        Agroexpansión: 2 592 000 euroa 
      –        WWTE: 1 822 500 euroa
      –        Taes: 108 000 euroa
      –        ASAJA: 1 000 euroa
      –        UPA: 1 000 euroa
      –        COAG: 1 000 euroa
      –        CCAE: 1 000 euroa (riidanalaisen päätöksen 458 perustelukappale). 
      62      Kantaja todettiin yhteisvastuulliseksi Agroexpansiónille määrätyn sakon maksamisesta ja SCC, SCTC ja TCLT puolestaan WWTE:lle
         määrätyn sakon maksamisesta (riidanalaisen päätöksen 458 perustelukappale ja 3 artikla). 
      
       Oikeudenkäyntimenettely ja asianosaisten vaatimukset
      63      SCC, SCTC ja TCLT nostivat 21.1.2005 kanteen, jossa ne vaativat riidanalaisen päätöksen kumoamista (asia T-24/05), ja WWTE
         nosti samana päivänä kanteen, jossa se vaati sille tässä päätöksessä määrätyn sakon määrän alentamista (asia T-37/05). 
      
      64      Myös Agroexpansión nosti 22.1.2005 kanteen, jossa se vaati sille riidanalaisessa päätöksessä määrätyn sakon määrän alentamista
         (asia T-38/05).
      
      65      Kantaja nosti käsiteltävän kanteen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 28.1.2005 toimittamallaan kannekirjelmällä.
      
      66      Kantaja vaati nyt käsiteltävän asian yhdistämistä asioihin T-24/05, T-37/05 ja T-38/05 ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen
         kirjaamoon 1.8.2005 toimittamallaan kirjeellä.
      
      67      Komissio ilmoitti ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 7.9.2005 toimittamallaan kirjeellä katsovansa, ettei
         menettelyn tehokkuutta voitu huomattavasti parantaa yhdistämällä kyseiset neljä asiaa ja että se antaisi ensimmäisen oikeusasteen
         tuomioistuimen päättää, oliko yhdistämistä koskeva vaatimus aiheellista hyväksyä vai ei. 
      
      68      Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei hyväksynyt yhdistämistä koskevaa vaatimusta.
      
      69      Esittelevän tuomarin kertomuksen perusteella ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin (neljäs jaosto) päätti aloittaa suullisen
         käsittelyn ja kehotti työjärjestyksensä 64 artiklan mukaisena prosessinjohtotoimenpiteenä komissiota vastaamaan tiettyihin
         kysymyksiin. Komissio noudatti määräystä asetetussa määräajassa.
      
      70      Asianosaisten lausumat ja vastaukset ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen esittämiin kysymyksiin kuultiin 17.6.2009 pidetyssä
         suullisessa käsittelyssä.
      
      71      Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin
      
      –        kumoaa riidanalaisen päätöksen 1, 3 ja 5 artiklan siltä osin kuin ne koskevat kantajaa
      –        toissijaisesti alentaa komission Agroexpansiónille ja yhteisvastuullisesti kantajalle asetetun sakon määrää 
      –        velvoittaa komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut. 
      72      Komissio vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin
      
      –        hylkää kanteen lukuun ottamatta kolmatta kanneperustetta, joka on hyväksyttävä osittain
      –        velvoittaa kantajan korvaamaan sekä omat oikeudenkäyntikulunsa että osan komission oikeudenkäyntikuluista tai toissijaisesti
         velvoittaa kummankin asianosaisen korvaamaan omat oikeudenkäyntikulunsa. 
      
       Oikeudellinen arviointi 
      73      Kantaja esitti kanteensa tueksi neljä kanneperustetta:
      
      –        ensimmäinen koskee EY 81 artiklan 1 kohdan ja asetuksen N:o 1/2003 23 artiklan 2 kohdan virheellistä soveltamista sekä suhteellisuusperiaatteen
         loukkaamista 
      
      –        toinen koskee suhteellisuusperiaatteen ja yksilöllisen vastuun periaatteen loukkaamista
      –        kolmas koskee suhteellisuusperiaatteen ja yksilöllisen vastuun periaatteen loukkaamista sekä asetuksen N:o 1/2003 23 artiklan
         2 kohdan rikkomista
      
      –        neljäs koskee luottamuksensuojan periaatteen loukkaamista.
      74      Kantaja esitti suullisessa käsittelyssä lisäkanneperusteen, joka koski perusteluvelvollisuuden noudattamatta jättämistä. 
      
      75      Ensimmäinen, toinen ja viides kanneperuste on esitetty pääosin niiden vaatimusten tueksi, joilla pyritään osittain kumoamaan
         riidanalainen päätös. Kolmas ja neljäs kanneperuste on esitetty tämän päätöksen muuttamisvaatimusten tueksi.
      
      76      Viides kanneperuste käsitellään ensimmäisen kanneperusteen jälkeen ja kolmas neljännen kanneperusteen jälkeen.
      
      1.     Ensimmäinen kanneperuste, joka koskee koskee EY 81 artiklan 1 kohdan ja asetuksen N:o 1/2003 23 artiklan 2 kohdan ja suhteellisuusperiaatteen
            loukkaamista 
       Asianosaisten lausumat 
      77      Kantaja väittää, että komissio teki ilmeisen virheen, kun se katsoi, että kantaja käytti ratkaisevaa vaikutusvaltaa Agroexpansióniin
         rikkomusten tapahtuma-aikana, ja piti sitä tästä syystä yhteisvastuussa kilpailusääntöjen rikkomisesta. Näin ollen kantajan
         mukaan komissiolla ei ollut yhtäältä oikeutta osoittaa sille riidanalaista päätöstä ja toisaalta käyttää päätöksessä perusteenaan
         yhtiön kokonaisliikevaihtoa, kun se sovelsi asetuksen N:o 1/2003 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua sakon enimmäismäärää,
         joka on 10 prosenttia liikevaihdosta.
      
      78      Kantaja esittää väitteidensä tueksi ensimmäiseksi, että oikeuskäytännöstä ja komission päätöskäytännöstä ilmenee, että pelkästään
         se tosiseikka, että emoyhtiö omistaa tytäryhtiönsä yhtiöpääoman kokonaan, ei riitä asettamaan kantajaa vastuuseen kyseisen
         tytäryhtiön toiminnasta, jolla se rikkoi kilpailusääntöjä. Olisi myös näytettävä selvästi toteen, että mainittu emoyhtiö on
         välittömästi osallistunut kyseisiin lainvastaisiin käytäntöihin, on vastuussa käytäntöjen toteuttamisesta, on osallistunut
         kartellin kokouksiin tai ollut suoraan osallisena rikkomisessa, esimerkiksi antamalla tytäryhtiölleen rikkomista koskevia
         ohjeita. Kantaja viittaa erityisesti edellä 29 kohdassa mainittuun asiassa Stora Kopparbergs Bergslags vastaan komissio annetun
         tuomion 28 ja 29 kohtaan.
      
      79      Kantaja väittää toiseksi, että niiden seikkojen avulla, joihin komissio on viitannut riidanalaisen päätöksen 379 perustelukappaleessa,
         ei voida todistaa, että kantaja olisi vaikuttanut ratkaisevasti Agroexpansiónin toimintaan. Kantaja kiistää erityisesti komission
         väitteen, jonka mukaan se oli tietoinen lainvastaisista käytännöistä.
      
      80      Kantaja kieltää ensinnäkin saaneensa kyseisessä perustelukappaleessa mainittuja ”toimintakertomuksia” ja ”kenttäraportteja”.
         Kantaja huomauttaa, että kertomukset käännettiin järjestelmällisesti englanniksi helpottamaan Agroexpansiónin hallituksen
         jäsenenä toimineen T:n toimia, sillä hän ei puhunut espanjaa. Kantaja kiistää, että viimeksi mainittu olisi valittu hallitukseen
         edustamaan Dimon-konsernin etuja, ja täsmentää, että kyseinen henkilö oli vapautettu väliaikaisesti kaikista vastuistaan konsernissa,
         koska hän oli pannut vireille Intabexin entisten osakkaiden vastaisen toimen. 
      
      81      Toiseksi kantaja kiistää samassa perustelukappaleessa esitetyn väitteen, jonka mukaan on monia esimerkkejä Agroexpansiónin
         laatimista kirjeistä, joissa tämä ilmoittaa kyseisistä lainvastaisista käytännöistä. Kun tarkastellaan yksityiskohtaisemmin
         Agroexpansiónin toimitusjohtajan B:n 14.12.1998 lähettämää faksia, sitä ei osoitettu kantajalle vaan ”talousosaston työntekijänä
         Dimon International, Inc:ssä työskennelleelle” D:lle, ja se sisälsi ainoastaan Agroexpansiónin ja Deltafinan välisen jalostetun
         tupakan myyntisopimukseen liittyviä tietoja. B:n 30.10.2000 S:lle lähettämän sähköpostiviestin päätarkoituksena oli ilmoittaa
         jälkimmäiselle tupakantuottajien uhkaamasta lakosta. Kantajan mukaan S. ei ollut kantajan vaan Dimon International Services
         -yrityksen palkkaama työntekijä, hänen vastuullaan oli jalostetun tupakan myynnin koordinointi Euroopassa, eikä hän kuulunut
         hallitukseen eikä toiminut johtajana yhdessäkään Dimon-konserniin kuuluvassa yrityksessä. Samat näkökohdat pätevät myös B:n
         S:lle 9.5.2001 lähettämään sähköpostiviestiin. 
      
      82      Kolmanneksi kantaja toteaa riidanalaisen päätöksen 379 perustelukappaleessa mainituista muista kirjeistä, ettei mikään näistä
         viitannut suoraan tai välillisesti lainvastaisiin käytäntöihin tai Agroexpansiónin ostopolitiikkaan espanjalaisen raakatupakan
         ostamisen yhteydessä. 
      
      83      Kantaja väittää lisäksi, että Agroexpansión on aina toiminut itsenäisenä taloudellisena yksikkönä espanjalaisen raakatupakan
         ostomarkkinoilla ja että se on itse määrittänyt kauppapolitiikkansa. 
      
      84      Tämän väitteen tueksi kantaja esittää – huomautettuaan, että Agroexpansiónilla oli ”paikallinen johto” – seuraavat väitteet:
      
      –        kun kantaja hankki 18.11.1997 Intabexin välityksellä omistukseensa kaikki Agroexpansiónin osakkeet, tehtiin päätös, jonka
         mukaan yrityksen johtohenkilöt säilyttivät asemansa, erityisesti yrityksen perustajaosakas ja toimitusjohtaja B. (joulukuuhun
         2004 asti)
      
      –        samana päivänä Agroexpansiónin ja B:n välillä tehdyn ”johtamissopimuksen” mukaan (jäljempänä johtamissopimus) ainoastaan B.
         voisi tehdä raakatupakan ostosopimuksia ja laatia ja toteuttaa raakatupakkaa koskevaa ostopolitiikkaa yrityksessä
      
      –        B:n päätöksiä raakatupakan ostossa ei viety ennalta Agroexpansiónin hallituksen hyväksyttäväksi, eikä niille haettu jälkikäteen
         hallituksen vahvistusta
      
      –        B. oli Agroexpansiónin hallituksen ainoa jäsen, joka osallistui muiden jalostajien tai raakatupakan tuottajien kanssa pidettyihin
         kokouksiin
      
      –        yksikään Agroexpansiónin hallituksen neljästä jäsenestä ei ollut samanaikaisesti jäsenenä kantajan yritysten hallituksessa
         tai johtoelimissä 
      
      –        kantaja ei antanut mainittuihin kokouksiin tai kantajan ostopolitiikkaan liittyviä käskyjä tai ohjeita Agroexpansiónille
      –        kantaja ei koskaan soveltanut minkäänlaista valvontamekanismia Agroexpansiónin ostotoimiin. 
      85      Komissio vaatii ensimmäisen kanneperusteen hylkäämistä.
      
      86      Ensiksi komissio väittää, että oikeuskäytännöstä ja komission päätöskäytännöstä ilmenee, että kun emoyhtiö omistaa kaikki
         tytäryhtiönsä osakkeet, voidaan olettaa, että se käyttää tosiasiallisesti ratkaisevaa vaikutusvaltaa tytäryhtiön kaupalliseen
         toimintaan ja että näin ollen sitä voidaan pitää vastuussa kilpailusääntöjen vastaisesta toiminnasta, johon tytäryhtiö on
         syyllistynyt. Komission ei siis tarvitse toimittaa lisätodisteita. Komissio täsmentää, että emoyhtiö voi kumota tämän olettaman
         esittämällä todisteita, jotka osoittavat, että todellisuudessa kyseinen tytäryhtiö toimii markkinoilla itsenäisesti.
      
      87      Toiseksi komissio kiistää, että kantaja olisi esittänyt tällaisia todisteita käsiteltävässä asiassa. Komissio katsoo, että
         se, että Agroexpansiónilla on paikallinen johto, ei sinänsä ole riittävä osoitus siitä, että kyse olisi itsenäisestä toiminnasta,
         ja toteaa, että johtamissopimuksessa määrätään, että M. toimii kyseisen yrityksen hallituksen määräämien ”järjestelmien” ja
         ”menettelyjen” mukaisesti. 
      
      88      Komissio esittää kolmanneksi, että sen asiakirja-aineisto sisältää seikkoja, jotka vahvistavat kantajan tosiasiallisesti vaikuttaneen
         ratkaisevasti Agroexpansiónin toimintaan. Komissio väittää erityisesti, että T. oli nimitetty kantajan hallituksen jäseneksi,
         jotta tämä edustaisi Dimon-konsernin etuja, eikä ole uskottavaa – kun otetaan huomioon hänen asemansa merkitys kyseisessä
         konsernissa – ettei hän olisi koskaan ilmoittanut kantajalle riidanalaisen päätöksen 379 perustelukappaleessa mainituista
         ”toimintakertomuksista” ja ”kenttäraporteista”. Komissio lisää, että raporttien lisäksi kyseisessä perustelukappaleessa esitetystä
         kirjeenvaihdosta käy ilmi, että Agroexpansión piti kantajan ajan tasalla kyseisistä lainvastaisista käytännöistä. Samassa
         perustelukappaleessa mainitut muut asiakirjat osoittavat lopuksi selvästi, että kantaja käytti ratkaisevaa vaikutusvaltaa
         joihinkin Agroexpansión olennaisiin kaupallisiin toimiin, kuten sopimusneuvotteluihin ja sopimusten tekemiseen Cetarsan ja
         Deltafinan kanssa, ja että kantaja sai tytäryhtiöltään tietoja ostoehdoista ja Espanjan raakatupakka-alalla voimassa olevista
         oikeussäännöistä. 
      
       Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta 
      89      On aiheellista muistuttaa, että unionin kilpailuoikeus koskee yritysten toimintaa (yhdistetyt asiat C-204/00 P, C-205/00 P,
         C‑211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P ja C-219/00 P, Aalborg Portland ym. v. komissio, tuomio 7.1.2004, Kok., s. I-123, 59 kohta)
         ja että yrityksen käsitteellä tarkoitetaan jokaista yksikköä, joka harjoittaa taloudellista toimintaa, riippumatta yksikön
         oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta (yhdistetyt asiat C‑189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P, C-208/02 P ja C-213/02 P,
         Dansk Rørindustri ym. v. komissio, tuomio 28.6.2005, Kok., s. I‑5425, 112 kohta).
      
      90      Oikeuskäytännössä on myös täsmennetty, että yrityksen käsitteellä on tässä asiayhteydessä katsottava tarkoitettavan taloudellista
         kokonaisuutta, vaikka oikeudellisesti tämän taloudellisen kokonaisuuden muodostaakin useampi kuin yksi luonnollinen henkilö
         tai oikeushenkilö (asia C-217/05, Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, tuomio 14.12.2006, Kok.,
         s. I-11987, 40 kohta ja asia T-325/01, DaimlerChrysler v. komissio, tuomio 15.9.2005, Kok., s. II‑3319, 85 kohta).
      
      91      Kun tällainen taloudellinen yksikkö rikkoo kilpailusääntöjä, sen asiana on yksilöllisen vastuun periaatteen mukaisesti vastata
         kyseisestä rikkomisesta (ks. vastaavasti asia C-49/92 P, komissio v. Anic Partecipazioni, tuomio 8.7.1999, Kok., s. I-4125,
         145 kohta; asia C-279/98 P, Cascades v. komissio, tuomio 16.11.2000, Kok., s. I-9693, 78 kohta ja asia C-280/06, ETI ym.,
         tuomio 11.12.2007, Kok., s. I-10893, 39 kohta).
      
      92      Kun tarkastellaan sitä, missä olosuhteissa oikeushenkilölle, joka ei ole syyllistynyt kilpailusääntöjen rikkomiseen, olisi
         kuitenkin määrättävä seuraamus, vakiintuneesta oikeuskäytännöstä seuraa, että emoyhtiön voidaan katsoa olevan vastuussa tytäryhtiön
         toiminnasta erityisesti silloin, kun siitä huolimatta, että tytäryhtiö on erillinen oikeussubjekti, kyseinen tytäryhtiö ei
         päätä itsenäisesti markkinakäyttäytymisestään vaan noudattaa olennaisilta osin emoyhtiön sille antamia ohjeita (ks. edellä
         29 kohdassa mainittu asia Cour Imperial Chemical Industries v. komissio, tuomion 132 ja 133 kohta; asia 52/69, Geigy v. komissio,
         tuomio 14.7.1972, Kok., s. 787, 44 kohta ja asia 6/72, Europemballage ja Continental Can v. komissio, tuomio 21.2.1973, Kok.,
         s. 215, 15 kohta), kun otetaan erityisesti huomioon näiden kahden oikeudellisen yksikön väliset taloudelliset, organisatoriset
         ja oikeudelliset yhteydet (ks. vastaavasti edellä 89 kohdassa mainittu asia Dansk Rørindustri ym. v. komissio, tuomion 117
         kohta ja edellä 91 kohdassa mainittu asia ETI ym., tuomion 49 kohta). 
      
      93      Tällaisessa tapauksessa emo- ja tytäryhtiö kuuluvat nimittäin samaan taloudelliseen kokonaisuuteen ja muodostavat näin ollen
         yhden ainoan edellä 89 ja 90 kohdassa mainitussa oikeuskäytännössä tarkoitetun yrityksen. Kyse ei siis ole yllytyksestä rikkomiseen
         emoyhtiön ja sen tytäryhtiön välillä eikä varsinkaan edellisen syyllistymisestä kyseiseen rikkomiseen vaan siitä, että ne
         muodostavat yhden ainoan yrityksen EY 81 artiklassa tarkoitetussa merkityksessä, mikä antaa komissiolle toimivallan osoittaa
         emoyhtiölle päätös, jossa määrätään sakkoja (asia T‑112/05, Akzo Nobel ym. v. komissio, tuomio 12.12.2007, Kok., s. II-5049,
         58 kohta).
      
      94      Oikeuskäytännöstä ilmenee myös, ettei komissio voi tyytyä toteamaan, että emoyhtiö kykenee käyttämään ratkaisevaa vaikutusvaltaa
         tytäryhtiönsä toimintaan, vaan sen on myös tarkastettava, onko tätä vaikutusvaltaa tosiasiallisesti käytetty (ks. vastaavasti
         edellä 29 kohdassa mainitut asia Imperial Chemical Industries v. komissio, tuomion 137 kohta ja asia AEG-Telefunken v. komissio,
         tuomion 50 kohta).
      
      95      Erityistapauksessa, jossa emoyhtiö omistaa täysin tytäryhtiönsä, joka on rikkonut kilpailusääntöjä, kyseisellä emoyhtiöllä
         voi yhtäältä olla ratkaiseva vaikutusvalta tämän tytäryhtiön käyttäytymiseen (ks. vastaavasti edellä 29 kohdassa mainittu
         asia Imperial Chemical Industries v. komissio, tuomion 136 ja 137 kohta), ja toisaalta on olemassa kumottavissa oleva olettama,
         jonka mukaan kyseinen emoyhtiö todella käyttää ratkaisevaa vaikutusvaltaa tytäryhtiönsä käyttäytymiseen (ks. vastaavasti edellä
         29 kohdassa mainitut asia AEG-Telefunken v. komissio, tuomion 50 kohta ja PVC II -tapaus, tuomion 961 ja 984 kohta).
      
      96      Tällaisessa tilanteessa riittää, että komissio osoittaa emoyhtiön omistavan tytäryhtiön kokonaan voidakseen olettaa, että
         emoyhtiö käyttää ratkaisevaa vaikutusvaltaa kyseisen tytäryhtiön liiketoimintapolitiikkaan. Komissio voi sitten katsoa, että
         emoyhtiö on yhteisvastuussa tytäryhtiölleen määrätyn sakon maksamisesta, paitsi jos tämä emoyhtiö, jolle kuuluu tämän olettaman
         kumoaminen, näyttää riittävällä tavalla toteen, että sen tytäryhtiö toimii itsenäisesti markkinoilla (ks. vastaavasti edellä
         29 kohdassa mainittu asia Stora Kopparbergs Bergslags v. komissio, tuomion 29 kohta). 
      
      97      Vaikka yhteisöjen tuomioistuin mainitsi edellä 29 kohdassa mainitussa asiassa Stora Kopparbergs Bergslags vastaan komissio
         antamansa tuomion 28 ja 29 kohdassa sen ohella, että tytäryhtiön yhtiöpääoma on emoyhtiönsä hallussa kokonaan, muita seikkoja,
         joihin kuuluu esimerkiksi se, ettei emoyhtiön vaikutusta tytäryhtiönsä liiketoimintapolitiikkaan kiistetä ja että kahdella
         yhtiöllä on yhteinen edustus hallinnollisessa menettelyssä, yhteisöjen tuomioistuin mainitsi nämä seikat yksinomaan tarkoituksenaan
         esittää kaikki seikat, joihin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin oli perustanut päättelynsä, eikä asettaakseen edellä 95
         kohdassa mainitun olettaman soveltamisen edellytykseksi muiden todisteiden esittämistä emoyhtiön tosiasiallisesti käyttämästä
         vaikutusvallasta (asia T-69/04, Schunk ja Schunk Kohlenstoff-Technik v. komissio, tuomio 8.10.2008, Kok., s. II-2567, 57 kohta).
      
      98      Lopuksi on täsmennettävä, että olettama, joka johdetaan siitä, että yhtiöpääoma on kokonaan emoyhtiön omistuksessa, on sovellettavissa
         paitsi tapauksissa, joissa emoyhtiön ja tytäryhtiön välillä on suora yhteys, myös nyt käsiteltävän asian kaltaisissa tapauksissa,
         joissa tämä yhteys on välillinen ja muodostuu niiden väliin sijoittuvan tytäryhtiön avulla.
      
      99      Lisäksi on muistutettava, että komissio voi päättää asetuksen N:o 1/2003 23 artiklan 2 kohdan nojalla määrätä EY 81 artiklan
         1 kohdan rikkomiseen syyllistyneille yrityksille sakon, joka on enintään 10 prosenttia kunkin rikkomiseen osallistuneen yrityksen
         edellisen tilikauden liikevaihdosta. Samaan määrään viitattiin myös asetuksen N:o 17 15 artiklan 2 kohdassa. 
      
      100    Kyseisissä säännöksissä mainittu liikevaihto koskee vakiintuneen oikeuskäytännön mukaisesti asetuksen N:o 17 15 artiklan 2
         kohdan nojalla yrityksen kokonaisliikevaihtoa (yhdistetyt asiat 100/80–103/80, Musique Diffusion française ym. v. komissio,
         tuomio 7.6.1983, Kok., s. 1825, Kok. Ep. VII, s. 133, 119 kohta; yhdistetyt asiat T-236/01, T-239/01, T‑244/01–T-246/01, T-251/01
         ja T-252/01, Tokai Carbon ym. v. komissio, tuomio 29.4.2004, Kok., s. II-1181, 367 kohta ja yhdistetyt asiat T‑67/00, T-68/00,
         T-71/00 ja T‑78/00, JFE Engineering ym. v. komissio, tuomio 8.7.2004, Kok., s. II-2501, 533 kohta) eli sen yrityksen kokonaisliikevaihtoa,
         jonka syyksi rikkominen on luettu ja jonka on tämän vuoksi todettu vastaavan siitä (asia T‑31/99, ABB Asea Brown Boveri v.
         komissio, tuomio 20.3.2002, Kok., s. II-1881, 181 kohta ja asia T‑304/02, Hoek Loos v. komissio, tuomio 4.7.2006, Kok., s.
         II-1887, 116 kohta). 
      
      101    Asetuksen N:o 1/2003 23 artiklan 2 kohdassa mainitun edellisen tilikauden käsitteen on katsottava tarkoittavan komission päätöksen
         tekemistä edeltänyttä tilikautta lukuun ottamatta erityistilanteita, joissa viimeksi mainitun tilikauden liikevaihdosta ei
         ilmene hyödyllistä tietoa kyseisen yrityksen todellisesta taloudellisesta tilanteesta ja yritykselle määrättävän sakon asianmukaisesta
         tasosta (ks. vastaavasti asia C-76/06 P, Britannia Alloys & Chemicals v. komissio, tuomio 7.6.2007, Kok., s. I-4405, 25, 29
         ja 30 kohta), mikä ei ole asian laita käsiteltävässä asiassa. 
      
      102    Tästä seuraa, että tarkasteltavassa kanneperusteessa esitetyn kysymyksen tarkoituksena on selvittää, oliko komissiolla perusteita
         katsoa, että käsiteltävässä asiassa kyseiseen yritykseen kuului Agroexpansión ja että yritys, toisin sanoen kantaja, oli johtavassa
         asemassa konsernissa, johon Agroexpansión kuului. Jos kysymykseen vastataan myöntävästi, on pääteltävä, että edellä 99–101
         kohdassa mainittujen periaatteiden vuoksi on perusteltua, että komissio on ottanut huomioon kantajan vahvistetun liikevaihdon
         vuodelta 2003 soveltaessaan edellä mainittua enimmäismäärää, joka on 10 prosenttia liikevaihdosta (riidanalaisen päätöksen
         442 ja 446 perustelukappale).
      
      103    Mainitun kysymyksen tarkastelemiseksi on ensinnäkin määritettävä, mitkä ovat komission riidanalaisessa päätöksessä käyttämät
         perusteet, joiden perusteella se on katsonut emoyhtiön olevan vastuussa kilpailusääntöjen rikkomisesta, johon sen tytäryhtiö
         on syyllistynyt, ja ovatko perusteet yhdenmukaisia oikeuskäytännössä esitettyjen periaatteiden kanssa, ja tämän jälkeen on
         varmistettava, onko komissio soveltanut oikein näitä perusteita päätelläkseen, että Agroexpansión ja kantaja muodostivat yhtenäisen
         taloudellisen yksikön.
      
       Perusteet, joita komissio on käyttänyt riidanalaisessa päätöksessä katsoakseen, että emoyhtiö on vastuussa kilpailusääntöjen
         rikkomisesta, johon sen tytäryhtiö on syyllistynyt 
      
      104    Riidanalaisesta päätöksestä käy ilmi, että kun komissio katsoi emoyhtiön olevan vastuussa kilpailusääntöjen rikkomisesta,
         johon sen tytäryhtiö on syyllistynyt, otti emoyhtiön tämän jälkeen tytäryhtiön kanssa riidanalaisen päätöksen adressaatiksi
         ja totesi emoyhtiön olevan yhteisvastuussa kyseiselle tytäryhtiölle määrätyn sakon maksamisesta, se noudatti seuraavaa päättelyä.
      
      105    Komissio otti lähtökohdaksi sen, että rikkomisen lukeminen emoyhtiön syyksi on mahdollista, kun emoyhtiö ja tytäryhtiö kuuluvat
         samaan taloudelliseen kokonaisuuteen ja muodostavat näin ollen yhden ainoan EY 81 artiklassa tarkoitetun yrityksen (ks. riidanalaisen
         päätöksen 374 perustelukappale).
      
      106    Keskeinen tekijä, jolla komissio perusteli väitettään, jonka mukaan emo- ja tytäryhtiön tapaus on tällainen, on se, että viimeksi
         mainittu ei ole markkinatoiminnassaan itsenäinen (ks. riidanalaisen päätöksen 371 perustelukappale) ja itsenäisyyden puuttuminen
         on seurausta siitä, että emoyhtiö käyttää ”ratkaisevaa vaikutusvaltaa” tytäryhtiönsä toimintaan (ks. riidanalaisen päätöksen
         18, 372, 373, 378, 380, 381, 383, 391, 392, 397, 399, 400, 422 ja 441 perustelukappale).
      
      107    Komissio katsoi, ettei se voinut vain todeta, että emoyhtiöllä oli mahdollisuus käyttää ratkaisevaa vaikutusvaltaa tytäryhtiönsä
         toiminnassa, vaan sen tehtävänä oli osoittaa, että tätä vaikutusvaltaa oli tosiasiallisesti käytetty (ks. mm. riidanalaisen
         päätöksen 18, 376, 384, 391, 392, 397, 399 ja 400 perustelukappale).
      
      108    Näin ollen etenkin riidanalaisen päätöksen 384 perustelukappaleesta käy ilmi, että komissio katsoi, ettei Sepin voitu katsoa
         olevan vastuussa tytäryhtiönsä Cetarsan, jonka yhtiöpääomasta se kuitenkin omisti lähes 80 prosenttia, kilpailusääntöjen rikkomisesta,
         koska komission asiakirja-aineistossa mikään ei osoittanut, ettei Cetarsa määritellyt itsenäisesti toimintaansa markkinoilla.
         
      
      109    Riidanalaisen päätöksen 18 perustelukappaleesta käy samoin ilmi, ettei komissio katsonut Universalin tai sen kokonaan omistaman
         tytäryhtiön, Universal Leafin, olevan vastuussa viimeksi mainitun 90-prosenttisesti omistaman tytäryhtiön Taesin kilpailusääntöjen
         vastaisesta toiminnasta, koska komissiolla ei ollut riittävää selvitystä siitä, että ne käyttivät tosiasiallisesti ratkaisevaa
         vaikutusvaltaa Taesiin. 
      
      110    Komissio päätti soveltaa WWTE:n emoyhtiöiden tapauksessa näitä samoja periaatteita vuoden 1998 toukokuuta edeltäneeseen aikaan.
         Näin ollen komissio pyrki ensimmäiseksi osoittamaan, että emoyhtiöillä oli WWTE:ssä yhdessä määräysvalta sen pääjohtajan ja
         kahden hänen perheenjäsenensä kanssa, ja komissio antoi näin ymmärtää, että emoyhtiöt saattoivat käyttää ratkaisevaa vaikutusvaltaa
         WWTE:n toimintaan (ks. riidanalaisen päätöksen 388–391 perustelukappale). Toiseksi komissio pyrki riidanalaisen päätöksen
         391 perustelukappaleessa mainittujen seikkojen pohjalta näyttämään toteen, että mainituilla emoyhtiöillä tosiasiallisesti
         oli tällainen vaikutus WWTE:n toimintaan (ks. riidanalaisen päätöksen 391, 392 ja 400 perustelukappale). 
      
      111    Lisäksi komissio totesi, että sellaisessa erityistapauksessa, jossa emoyhtiö omistaa tytäryhtiönsä kokonaan, oikeuskäytännön
         mukaan voidaan olettaa, että emoyhtiö käytti tosiasiallisesti ratkaisevaa vaikutusvaltaa tytäryhtiönsä toimintaan (ks. riidanalaisen
         päätöksen 372 perustelukappale).
      
      112    Voidakseen katsoa käsiteltävässä asiassa, että tällaisessa tilanteessa olevat emoyhtiöt ovat vastuussa tytäryhtiöidensä kilpailusääntöjen
         vastaisesta toiminnasta, komissio kuitenkin päätti olla käyttämättä tätä olettamaa ja käyttää perusteena myös tosiseikkoja,
         joilla se pyrki osoittamaan, että emoyhtiöt käyttivät tosiasiallisesti ratkaisevaa vaikutusvaltaa tytäryhtiöihinsä, ja näin
         ollen tukemaan kyseistä olettamaa (ks. mm. riidanalaisen päätöksen 372, 375, 376 ja 378 perustelukappale).
      
      113    Niinpä riidanalaisen päätöksen 18 perustelukappaleesta käy nimenomaisesti ilmi, ettei komissio katsonut Deltafinan ylimmän
         portaan emoyhtiön ja välissä olevan emoyhtiön eli Universalin ja Universal Leafin olevan vastuussa tytäryhtiönsä kilpailusääntöjen
         vastaisesta toiminnasta siitä huolimatta, että Deltafina oli kokonaan niiden määräysvallassa, koska sillä ei ollut riittävää
         selvitystä siitä, että ne käyttivät tosiasiallisesti ratkaisevaa vaikutusvaltaa kyseisessä tytäryhtiössään. Juuri näin on
         ymmärrettävä riidanalaisen päätöksen 376 perustelukappale, vaikka se onkin muotoiltu hieman epäselvästi. Vaikka on totta,
         että komissio totesi kyseisessä perustelukappaleessa, että sen asiakirja-aineistossa ”mikään ei osoita Universalin – – ja
         Universal Leafin aineellista osallistumista [riidanalaisessa päätöksessä] tarkasteltuihin tosiseikkoihin”, luettuna yhdessä
         riidanalaisen päätöksen 18 perustelukappaleen kanssa ja tässä asiayhteydessä kyseistä toteamusta voidaan pitää merkityksellisenä
         vain siksi, että syy, jonka vuoksi komissio ei katsonut näiden emoyhtiöiden – tai jommankumman näistä emoyhtiöistä – olevan
         vastuussa kilpailusääntöjen rikkomisesta, oli se, etteivät ne olleet osallisia rikkomiseen.
      
      114    Samalla tavoin riidanalaisen päätöksen 18 perustelukappaleesta käy yhtä nimenomaisesti ilmi, että syy siihen, ettei komissio
         katsonut Agroexpansiónin välissä olevan emoyhtiön eli Intabexin olevan vastuussa tytäryhtiönsä kilpailusääntöjen vastaisesta
         toiminnasta, vaikka tämä tytäryhtiö oli kokonaan sen määräysvallassa, oli se, ettei sillä ollut riittävää näyttöä siitä, että
         Intabex olisi käyttänyt ratkaisevaa vaikutusvaltaa kyseiseen tytäryhtiöön, koska Intabexin osuus tässä tytäryhtiössä on puhtaasti
         rahoituksellinen (ks. myös riidanalaisen päätöksen 376 perustelukappale).
      
      115    Sen sijaan juuri se tosiseikka – kun on kyse toukokuun 1998 jälkeisestä ajasta –, että WWTE:n emoyhtiöiden käyttämästä vaikutusvallasta
         väitettiin olevan todisteita sen lisäksi, että ne omistivat WWTE:n pääoman kokonaan (tai vain muutaman kuukauden ajan lähes
         kokonaan) – johti siihen, että komissio katsoi kyseisten emoyhtiöiden olevan vastuussa kilpailusääntöjen vastaisesta toiminnasta
         (ks. esimerkiksi riidanalaisen päätöksen 375, 393, 396 ja 398 perustelukappale).
      
      116    Komissio sovelsi samaa menetelmää kantajan tapauksessa. Voidakseen näin ollen katsoa, että kantaja oli vastuussa kilpailusääntöjen
         rikkomisesta, johon Agroexpansión oli syyllistynyt, vuoden 1997 jälkipuoliskosta lähtien, komissio ei tyytynyt käyttämään
         perusteena siihen seikkaan perustuvaa olettamaa, että kantaja omisti Agroexpansiónin yhtiöpääoman kokonaan (ks. riidanalaisen
         päätöksen 375, 377 ja 378 perustelukappale), vaan se otti huomioon myös tiettyjä lisätekijöitä, jotka komission mukaan osoittivat,
         että kantaja käytti tosiasiallisesti ratkaisevaa vaikutusvaltaa yrityksen toiminnassa (ks. riidanalaisen päätöksen 375 ja
         378–380 perustelukappale).
      
      117    Näin voidaan päätellä erityisesti riidanalaisen päätöksen 378 perustelukappaleen toisesta virkkeestä, vaikka siinä todetaan,
         että mainitut lisätekijät vahvistavat, että kantaja ”pystyi” vaikuttamaan yritykseen ratkaisevasti (ks. edellä 33 kohta).
         On totta, että – kuten komissio itse tunnusti tuomioistuimen esittämään kirjalliseen kysymykseen antamassaan vastauksessa
         – kyseinen virke olisi voitu ”muotoilla selkeämmin”. Kun virkettä luetaan yhdessä riidanalaisen päätöksen 372 ja 377 perustelukappaleen
         kanssa sekä 378 perustelukappaleen ensimmäisen virkkeen kanssa, se voidaan kuitenkin ymmärtää vain edellä 116 kohdassa kuvatulla
         tavalla.
      
      118    Lopuksi komissio tarkasteli, voitiinko asianosaisten tytäryhtiöiden (ja/tai niiden emoyhtiöiden) väitetiedoksiantoon antamassaan
         vastauksessa esittämät väitteet, joiden tarkoituksena oli näyttää toteen, että ne toimivat markkinoilla itsenäisesti, hyväksyä
         (ks. erityisesti riidanalaisen päätöksen 381 ja 399 perustelukappale). Komissio hylkäsi kantajan väitteet, koska ne eivät
         olleet pitäviä, ja huomautti, että ”espanjalaisen tytäryhtiön paikallisen johdon olemassaolo ei sulkenut [kantajalta] pois
         vaihtoehtoa vaikuttaa ratkaisevasti kyseiseen tytäryhtiöön” (riidanalaisen päätöksen 381 perustelukappale).
      
      119    On täsmennettävä, että komissio valitsi edellä 105–107, 111 ja 112 kohdassa mainitun lähestymistavan paitsi ylimmän portaan
         emoyhtiöitä varten myös välissä olevia emoyhtiöitä varten, kuten – kun on kyse viimeksi mainituista – Universal Leafin, Intabexin,
         SCTC:n ja TCLT:n tapaukset osoittavat.
      
      120    On syytä lisätä, että kyseinen menetelmä – tämän vaikuttamatta myöhemmin tarkasteltavaan kysymykseen siitä, onko sitä sovellettu
         kantajan tapauksessa asianmukaisesti – on täysin oikeuskäytännössä asetettujen periaatteiden mukainen, sellaisina kuin ne
         on kerrattu edellä 89–98 kohdassa.
      
      121    Vaikka kyse on erityistapauksesta, jossa emoyhtiö omistaa kokonaan kilpailusääntöjä rikkoneen tytäryhtiön, komissio ei käyttänyt
         ainoana perusteena oikeuskäytännössä esille tuotua olettamaa (ks. edellä 95 ja 96 kohta) osoittaakseen, että emoyhtiö käyttää
         tosiasiallisesti ratkaisevaa vaikutusvaltaa tytäryhtiön kaupallisen politiikan määrittämiseen, vaan se otti huomioon myös
         muita tosiseikkoja, joilla se pyrki osoittamaan vaikutusvallan käyttämisen.
      
      122    Näin toimiessaan komissio kuitenkin vain lisäsi vaadittua selvityksen määrää, jota edellytetään tukemaan sitä päätelmää, että
         ratkaisevan vaikutusvallan tosiasiallista käyttämistä koskeva edellytys todella täyttyy, noudattaen samalla taloudellisen
         kokonaisuuden peruskäsitettä, joka on kaiken sen oikeuskäytännön taustalla, joka koskee sitä, millä edellytyksin yhden yrityksen
         muodostavien useiden oikeushenkilöiden voidaan katsoa olevan vastuussa kilpailusääntöjen rikkomisesta.
      
      123    Lopuksi on korostettava, että kun komissio käyttää asiassa, jossa on kyseessä useita yrityksiä koskeva kilpailusääntöjen rikkominen,
         oikeuskäytännössä vahvistetuissa puitteissa tiettyä menetelmää ratkaistakseen, onko sekä tytäryhtiöiden, jotka ovat aineellisesti
         toteuttaneet kilpailusääntöjen rikkomisen, että emoyhtiöiden katsottava olevan vastuussa kilpailusääntöjen rikkomisesta, sen
         on käytettävä tässä tarkoituksessa perusteena samoja arviointiperusteita kaikkien näiden yritysten tapauksissa, jollei erityisistä
         olosuhteista muuta johdu. Komission on nimittäin noudatettava yhdenvertaisen kohtelun periaatetta, joka vakiintuneen oikeuskäytännön
         mukaan edellyttää, että toisiinsa rinnastettavia tapauksia ei kohdella eri tavalla eikä erilaisia tapauksia kohdella samalla
         tavalla, ellei tällaista kohtelua voida objektiivisesti perustella (asia 106/83, Sermide, tuomio 13.12.1984, Kok., s. 4209,
         28 kohta ja asia T-311/94, BPB de Eendracht v. komissio, tuomio 14.5.1998, Kok., s. II-1129, 309 kohta). Lisäksi on todettava,
         että komissio on noudattanut tätä kantaa, kun se riidanalaisen päätöksen 384 perustelukappaleessa totesi, että ”vaikka täsmälliset
         olosuhteet, joiden vuoksi [se] voi katsoa, että emoyhtiö on vastuussa tytäryhtiönsä toiminnasta, voivat vaihdella eri tapauksissa,
         kyseessä ei kuitenkaan voi olla syrjintäkiellon periaatteen loukkaaminen niin kauan, kun vastuun periaatteita sovelletaan
         johdonmukaisesti”.
      
       Yhden taloudellisen yksikön olemassaolo kantajan ja Agroexpansiónin välillä
      124    On vielä tarkasteltava, sovelsiko komissio kantajaan asianmukaisesti edellä 105–107, 111 ja 112 kohdassa esitettyjä arviointiperusteita,
         kun se totesi, että kantaja ja Agroexpansión muodostivat yhden taloudellisen yksikön vuoden 1997 jälkipuoliskosta alkaen,
         ja näin ollen katsoi, että ensiksi mainittu on yhteisvastuussa kilpailusääntöjen rikkomisesta ja sakon maksamisesta, ja luokitteli
         sen riidanalaisen päätöksen adressaatiksi.
      
      125    On varmaa, että Agroexpansiónin yhtiöpääoma oli Intabexin kautta kokonaan kantajan omistuksessa 18.11.1997 alkaen aina riidanalaisen
         päätöksen tekoajankohtaan asti. Kantaja pystyi siis kiistatta vaikuttamaan koko kyseisen ajanjakson ajan ratkaisevasti yrityksen
         toimintaan (ks. edellä 95 kohta).
      
      126    On siis varmistettava, täyttyivätkö kyseisenä ajanjaksona olosuhteet, joissa kantaja tosiasiassa käytti ratkaisevaa vaikutusvaltaa,
         kuten komissio väitti.
      
      127    Tässä yhteydessä on palautettava mieliin, että kun on kyse tytäryhtiöistä, jotka ovat kokonaan emoyhtiöidensä määräysvallassa,
         komissio ei tyytynyt käyttämään riidanalaisessa päätöksessä perusteena edellä 95, 96 ja 111 kohdassa esitettyjä olettamia
         katsoakseen, että emoyhtiöt ovat vastuussa kilpailusääntöjen rikkomisesta, johon mainitut tytäryhtiöt ovat syyllistyneet,
         vaan otti huomioon myös lisätekijöitä, joiden avulla näytettiin toteen tosiasiallinen ratkaiseva vaikutusvalta (ks. edellä
         112–117 kohta).
      
      128    On siis tarkasteltava, osoittavatko komission riidanalaisessa päätöksessä esittämät seikat – sen lisäksi, että Agroexpansiónin
         yhtiöpääoma oli kokonaisuudessaan kantajan hallussa – riittävästi sen, että kantaja käytti tosiasiallisesti ratkaisevaa vaikutusvaltaa
         Agroexpansiónin toimintaan käsiteltävän ajanjakson aikana. Nämä seikat mainitaan riidanalaisen päätöksen 379 perustelukappaleessa
         ja päätöksen alaviitteissä 303–305. Kyse on pääosin Agroexpansiónin komission mukaan kantajalle osoittamista erilaisista raporteista
         ja kirjeenvaihdosta.
      
      129    Jos vastaus on myöntävä, on varmistettava, voidaanko tämä johtopäätös kumota kantajan väitteillä, sellaisina kuin ne on esitetty
         edellä 83 ja 84 kohdassa. 
      
      –       ”Toimintakertomukset” ja ”kenttäraportit”
      130    Komissio esitti joukon Agroexpansiónin laatimia ”toimintakertomuksia” ja ”kenttäraportteja” ja korosti eritoten, että niissä
         usein kuvailtiin kyseisiä lainvastaisia käytäntöjä. Kertomuksia on 14, ja ne on laadittu joulukuun 1998 ja toukokuun 2001
         välisenä aikana. Ne on lueteltu riidanalaisen päätöksen alaviitteessä 303.
      
      131    On syytä korostaa ensinnäkin, että mainituissa kertomuksissa on yksityiskohtaista tietoa paitsi Agroexpansiónin kaupallisen
         toiminnan eri näkökohdista, kuten raakatupakan ostokampanjoiden kulusta (ostetut määrät, ostohinta jne.), jalostetun raakatupakan
         määristä ja Cetarsan kanssa tehdyistä tupakan puintia koskevista sopimuksista, lainsäädännöllisestä kehityksestä tupakka-alalla,
         Anetabissa pidetyistä kokouksista sekä maatalouden etujärjestöjen ja tuottajaryhmittymien kanssa pidetyistä kokouksista, mutta
         myös lainvastaisista käytännöistä, mitä on korostettu riidanalaisen päätöksen 379 perustelukappaleessa.
      
      132    On myös pantava merkille, että asiakirja-aineistosta käy ilmi, että kyseiset kertomukset olivat B:n laatimia ja että ne oli
         osoitettu Agroexpansiónin hallituksen jäsenille. 
      
      133    Viimeksi mainitusta kohdasta on todettava, että sinä päivänä, jolloin kantaja hankki kaikki Agroexpansiónin osakkeet, kantaja
         vaihtoi – toimien kokonaan hallussaan olevan tytäryhtiönsä Intabexin välityksellä, jonka omistus Agroexpansiónista oli puhtaasti
         rahoituksellinen – kolme neljästä hallituksen jäsenestä ja nimitti hallitukseen eritoten kaksi henkilöä (G:n ja T:n), jotka
         jo toimivat Dimon-konserniin kuuluvissa muissa yrityksissä. Näin ollen G. oli kyseisenä ajankohtana myös toimitusjohtajana
         Compañia de Filipinas, SA -nimisessä yrityksessä, joka on Intabexin tytäryhtiö, jonka kotipaikka on Espanjassa ja joka on
         mustan tupakan tuottaja, ja T. työskenteli myös Dimon International Services ‑nimisessä yrityksessä ja oli sen hallituksen
         jäsen (elokuuhun 1998 asti).
      
      134    Tässä yhteydessä on erityisesti syytä korostaa niiden tehtävien merkitystä, joista T. Dimon-konsernissa vastasi. Sen lisäksi,
         että T. oli Agroexpansiónin hallituksen jäsen siitä lähtien, kun kantaja oli hankkinut Agroexpansiónin omistukseensa, ja Dimon
         International Servicesin hallituksen jäsen elokuuhun 1998 asti, hän oli kahden muun Dimon-konserniin kuuluvan yrityksen hallituksessa,
         toisin sanoen Intabex Holding Worldwide SA:ssa (1998–1999) ja LRH Travel Ltd:ssä (marraskuuhun 2000). Lisäksi hänen tehtävänään
         oli ”edistää Intabex-konsernin integroimista Dimon-konserniin”, kuten kantaja totesi väitetiedoksiantoon antamassaan vastauksessa.
         Tämän lisäksi monesta asiakirja-aineistoon sisältyvästä kirjeestä käy ilmi (kuten selitetään yksityiskohtaisesti jäljempänä
         152 kohdassa), että Agroexpansión neuvotteli T:n kanssa kaupallisiin toimiin liittyvistä asioista tai pyysi etukäteen hänen
         hyväksyntäänsä joihinkin tärkeisiin päätöksiin. Kun otetaan huomioon nämä seikat, komissiolla oli perusteita katsoa, että
         T. toimi Dimon-konsernin johdossa olevan yrityksen eli kantajan puolesta ja että hän toimi välittäjänä kantajan ja Agroexpansiónin
         välillä. Se, että T:llä oli ollut erimielisyyksiä kantajan – joka oli lopettanut elokuussa 1998 T:n tehtävät Dimon International
         Servicesin hallituksen jäsenenä – kanssa, ei ole luonteeltaan sellainen asia, joka voisi kyseenalaistaa tämän johtopäätöksen.
         Kyseisen ajankohdan jälkeen T. jatkoikin paitsi yrityksen työntekijänä myös Agroexpansiónin, Intabex Holding Worldwiden ja
         LRH Travelin hallituksen puheenjohtajana. 
      
      135    Edellä 132–134 kohdassa esitetyt seikat osoittavat, että kantaja pyrki Agroexpansiónin hallitukseen nimittämiensä jäsenten,
         erityisesti T:n, kautta valvomaan yrityksen toimintaa ja toimimaan siten, että se kehittyisi Dimon-konsernin kaupallisen politiikan
         mukaisesti. Vaikka ”toimintakertomukset” ja ”kenttäraportit” virallisesti toimitettiinkin mainituille jäsenille eikä suoraan
         kantajalle, komissio saattoi perustellusti arvioida riidanalaisen päätöksen 380 perustelukappaleessa, että yritys oli tietoinen
         näiden kertomusten sisällöstä ja erityisesti lainvastaisista käytännöistä. Toteamusta tukee se, että kertomukset käännettiin
         johdonmukaisesti espanjasta englanniksi, joka on kantajan työkieli (riidanalaisen päätöksen 379 perustelukappale). 
      
      136    Lopuksi on korostettava, että on selvää, että kantaja, joka pystyi kiistatta käyttämään ratkaisevaa vaikutusvaltaa Agroexpansiónin
         toimintaan (ks. edellä 95 ja 125 kohta), ei koskaan ilmaissut vastustavansa tiedossaan olevia lainvastaisia käytäntöjä eikä
         ryhtynyt tytäryhtiössään toimenpiteisiin, joiden avulla se olisi estänyt kilpailusääntöjen rikkomisen jatkamisen, edes huolimatta
         syytteiden riskistä tai kolmannen osapuolen vahingonkorvausvaatimuksen riskistä, joille se altistui käyttäytyessään näin (ks.
         myös riidanalaisen päätöksen 382 perustelukappale). Komissio saattoi perustellusti päätellä tästä, että kantaja hyväksyi hiljaisesti
         tämän osallistumisen, ja katsoa, että tällainen toimintatapa oli lisäosoitus siitä, että kantaja käytti ratkaisevaa vaikutusvaltaa
         tytäryhtiönsä toiminnassa.
      
      –        Agroexpansiónin ja kantajan välinen kirjeenvaihto
      137    Komissio tukeutui päätöksessään myös moniin kirjeisiin, joita Agroexpansión ja kantaja lähettivät toisilleen, ja totesi, että
         osassa kirjeistä selostettiin lainvastaisia käytäntöjä, osassa käsiteltiin tupakan jalostussopimuksia tai jalostetun tupakan
         myyntisopimuksia, joita kantaja oli tehnyt Cetarsan ja Deltafinan kanssa, ja osassa taas oli kyse yleisellä tasolla raakatupakan
         ostoehdoista ja Espanjassa sovellettavasta lainsäädännöstä. 
      
      138    Kun tarkastellaan edellä 137 kohdassa mainittuun ensimmäiseen ryhmään kuuluvia kirjeitä, komissio viittasi esimerkiksi riidanalaisen
         päätöksen 168 ja 179 perustelukappaleeseen ja alaviitteisiin 217 ja 229 (riidanalaisen päätöksen 379 perustelukappale).
      
      139    Tästä on todettava ensiksi, että kyseisissä kirjeissä todella viitataan lainvastaisiin käytäntöihin.
      
      140    Siten B:n M:lle (Dimon Internationaliin, Dimon-konsernin Yhdysvalloissa sijaitsevaan tytäryhtiöön) 14.12.1998 lähettämässä
         faksissa, joka on mainittu riidanalaisen päätöksen 168 perustelukappaleessa, ei kerrottu pelkästään Agroexpansiónin Deltafinan
         kanssa tekemästä jalostetun tupakan myyntisopimuksesta vaan myös mainituista lainvastaisista käytännöistä, toisin kuin kantaja
         väittää. Tämä käy selvästi ilmi faksin kolmannesta alakohdasta, jossa B. toteaa seuraavaa:
      
      ”Ilmoitan teille heti, kun olen saanut hinnat neljältä yritykseltä. Voin kuitenkin kertoa teille jo nyt, että ne ongelmat,
         jotka vaikuttivat vakavilta teidän vieraillessanne Espanjassa, ovat hävinneet, sillä kaikki yritykset ovat vahvistaneet sovitun
         hinnan, 87 [espanjan pesetaa (ESP)] (2–3 pesetan tarkkuudella) [per kg]. Nämä hinnat ovat virallisia hintoja, vaikka oletamme,
         että Cetarsa on maksanut muita maksuja meidän kaltaisillemme tuottajille.”
      
      141    On syytä huomauttaa, että toisin kuin kantaja antaa ymmärtää, D. ei ollut pelkästään Dimon Internationalin talousosaston työntekijä
         vaan myös kantajan hallituksen jäsen.
      
      142    Riidanalaisen päätöksen 179 perustelukappaleessa viitataan B:n raporttiin, joka on päivätty 5.5.1998 ja osoitettu T:lle ja
         jonka kopion B. oli lähettänyt päivää aikaisemmin faksina kahdelle muulle Agroexpansiónin hallituksen jäsenelle. On todettava,
         että kyseisessä raportissa, jossa kuvataan tupakan ostokampanjan edistymistä vuonna 1998, ilmoitettiin nimenomaan, että ”Agroexpansión
         myötävaikutti merkittävällä tavalla siihen, että yritykset pääsisivät jonkinlaiseen sopimukseen, jotta vältettäisiin [edellisen]
         vuoden hintasota”, että ”hinnoista neuvoteltiin etujärjestöjen ja [tupakan tuottajaryhmittymien] kanssa”, että ”yritysten
         välinen sota vältettiin ensimmäistä kertaa ja kukin on voinut ostaa haluamansa määrän” ja että ”[näiden ryhmittymien] kanssa
         käydyt neuvottelut olivat vaikeat, mutta kaikki yritykset pitivät kiinni näkökannoistaan vakavasti ja yhteistyön hengessä”.
         Mainitussa raportissa kerrotaan myös, että Agroexpansión ja WWTE ovat sitoutuneet ostamaan samat määrät tupakkaa kuin edellisenä
         vuonna ja että jalostajat ovat sopineet maksavansa tuottajaryhmittymille Virginia-lajikkeesta ennakkoon 35 ESP/kg ja Burley-lajikkeista
         45 ESP/kg. Siinä mainittiin lopuksi ”mahdollisuus tehdä tulevaisuudessa muita sopimuksia jalostajien kesken”. Kun nämä seikat
         otetaan huomioon, voidaan todeta, että 5.5.1998 päivätty raportti viittaa kiistatta kyseisiin lainvastaisiin käytäntöihin.
      
      143    Sama pätee B:n S:lle 30.10.2000 lähettämään sähköpostiviestiin, johon viitataan riidanalaisen päätöksen alaviitteessä 217.
         B. aloitti kyseisen viestin muistuttamalla, että Anetabissa järjestetyssä kokouksessa jalostajat olivat keskustelleet hinnankorotuksesta,
         jota etujärjestöjen ja tuottajien ryhmittymät olivat vaatineet, ja ne olivat yksimielisesti päättäneet olla hyväksymättä sitä.
         Hän jatkoi, että jalostajat olivat pitäneet kiinni kannastaan kyseisten ryhmittymien ja etujärjestöjen pitämässä kokouksessa
         ja ilmoittaneet näille selvästi, että ne hylkäsivät näiden esittämän 20 prosentin hinnankorotusvaatimuksen. 
      
      144    Sähköpostiviestissä, jonka B. lähetti S:lle 9.5.2001 ja joka on mainittu riidanalaisen päätöksen alaviitteessä 229, ilmoitettiin,
         että jalostajat olivat kokoontuneet Anetabin toimipaikkaan ”valmistelemaan tuottajien kanssa käytäviä hintakeskusteluja”,
         ja viitattiin siis selvästi siihen, että jalostajat sopivat raakatupakan ostohinnoista.
      
      145    ”Toimintakertomusten” ja ”kenttäraporttien” tavoin on katsottava, että komissio saattoi perustellusti arvioida riidanalaisen
         päätöksen 380 perustelukappaleessa, että kantaja oli tietoinen edellä 140–144 kohdassa mainittujen asiakirjojen sisällöstä
         ja näin ollen kyseisistä lainvastaisista käytännöistä, vaikka niitä ei sille virallisesti ollutkaan osoitettu. 
      
      146    Niinpä B:n 5.5.1998 T:lle lähettämästä raportista (ks. edellä 142 kohta) on jo selitetty edellä 134 kohdassa, että T. toimi
         kantajan nimissä ja välittäjänä kantajan ja Agroexpansiónin välillä. D:lle Dimon Internationaliin 14.12.1998 lähetetystä faksista
         (ks. edellä 140 kohta) riittää, kun todetaan, että D. oli nimenomaan kantajan hallituksen jäsen. 
      
      147    Sähköpostiviestit, jotka oli laadittu 30.10.2000 ja 9.5.2001 (ks. edellä 143 ja 144 kohta), oli lähetetty S:lle. Toisin kuin
         kantaja on antanut ymmärtää, S. ei ollut pelkästään Dimon International Servicesin työntekijä, vaan hän oli erittäin korkeassa
         asemassa Dimon-konsernissa, joten T:n tapauksen tavoin komissiolla oli oikeus katsoa hänen toimineen kyseisen konsernin johdossa
         olleen yrityksen, tässä tapauksessa kantajan, nimissä. Näin ollen Agroexpansión ilmoitti väitetiedoksiantoon antamassaan vastauksessa,
         jonka kantaja liitti kanteeseen, että S. toimi vuodesta 2000 lähtien ”Euroopan-toiminnan koordinoijana”. Samoin Agroexpansión
         täsmensi 18.3.2002 komission tietojensaantipyyntöön antamassaan vastauksessa – jonka komissio esitti unionin yleiselle tuomioistuimelle
         vastauksena prosessinjohtotoimenpiteen seurauksena esitettyyn kirjalliseen kysymykseen (ks. edellä 69 kohta) – että S. toimi
         ”Dimon-konsernin aluejohtajana Euroopassa”. Kantaja ilmoitti lisäksi 30.6.2001 päättyneeseen tilikauteen liittyvässä vuotuisessa
         rahoituskertomuksessa, jonka tämä esitteli Yhdysvaltojen arvopaperi- ja pörssikomitealle (US Securities Exchange Commission),
         että S. työskenteli yrityksessä maaliskuusta 1999 lähtien työnimikkeellä ”Senior Vice President-Regional Director Europe”.
      
      148    Tietyt 9.5.2001 lähetetyn sähköpostiviestin ja S:n siihen antaman vastauksen sisältämät seikat vahvistavat edelleen hänen
         roolinsa merkitystä Dimon-konsernissa. Kyseisessä viestissä B. kertoi S:lle myös kokouksesta, jonka hän oli järjestänyt Deltafinan
         toimitusjohtajan kanssa Anetabin toimipaikassa pidetyn kokouksen lisäksi keskustellakseen kahdesta seikasta, joita hän piti
         ”hyvin tärkeinä”, ja pyysi S:ää soittamaan mahdollisimman nopeasti yhteisymmärryksen löytämiseksi asiassa. S. vastasi B:lle
         sähköpostitse samana päivänä, että hän oli juuri keskustellut Deltafinan toimitusjohtajan kanssa ja että he olivat sopineet
         tapaavansa hyvin pian. S. ilmoitti B:lle myös, että hän oli samaa mieltä B:n viittaamiin asioihin esittämistä ehdotuksista.
      
      149    Komissio saattoi oikeutetusti päätellä siitä, ettei kantaja reagoinut mitenkään Agroexpansiónin osallistumiseen kilpailusääntöjen
         rikkomiseen, vaikka tämä oli siitä tällä tavalla tietoinen, että kantaja hyväksyi hiljaisesti tytäryhtiönsä lainvastaisen
         toiminnan, ja katsoa, että tällainen toimintatapa oli lisäosoitus siitä, että se käytti ratkaisevaa vaikutusvaltaa tytäryhtiönsä
         toimintaan (ks. edellä 136 kohta). 
      
      150    Edellä 137 kohdassa mainittujen kirjeiden toiseen ryhmään kuuluvat viestit on mainittu riidanalaisen päätöksen alaviitteessä
         304. Kyse on olennaisilta osin B:n ja T:n tai B:n ja S:n välisistä fakseista tai sähköpostiviesteistä. Viimeksi mainittujen
         henkilöiden on katsottava toimineen kantajan nimissä edellä 134, 147 ja 148 kohdassa jo esitetyistä syistä. 
      
      151    Jotkin kirjeistä koskevat syyskuussa 1998 päivättyä sopimusta, josta neuvoteltiin uudelleen vuonna 2001. Sopimuksen nojalla
         osa Agroexpansiónin tupakanjalostustoimista siirrettiin alihankintana Cetarsalle. Mainituista kirjeistä käy selvästi ilmi,
         että B. teki sopimuksen kantajan nimissä ja sen puolesta ja että kantaja vaikutti T:n ja S:n välityksellä tosiasiassa ratkaisevasti
         mainitusta sopimuksesta käytyihin neuvotteluihin. 
      
      152    Näin ollen B. pyysi nimenomaisesti 9.9.1998 T:lle osoittamassaan faksissa – sen jälkeen, kun hän oli ilmoittanut, että viime
         aikoina oli pidetty Cetarsan kanssa monta kokousta, joiden pyrkimyksenä oli ollut ratkaista ”[kantajan] ratkaisemattomat kysymykset”
         – T:n suostumusta tiettyihin sopimusehtoihin, jotka mainittiin kyseiseen faksiin liitetyssä, eräästä mainituista kokouksista
         laaditussa pöytäkirjassa. On syytä painottaa, että B. mainittiin nimenomaisesti kantajan edustajana kyseisessä pöytäkirjassa.
         Samoin on todettava, että B. ilmoitti 14.9.1998 T:lle osoittamassaan faksissa, että hän oli tavannut Cetarsan uudelleen ”[tämän]
         ohjeiden mukaisesti” ja että Cetarsan kanssa allekirjoitettavaan sopimukseen oli tehty muutoksia, joihin hän pyysi T:n suostumusta.
         B. ilmoitti 15.9.1998 T:lle lähettämässään faksissa, että hän oli toimittanut Cetarsalle muutosehdotuksen, jonka T. oli hänelle
         toimittanut edellisenä päivänä ja että kyseinen jalostaja oli tehnyt vastaehdotuksen. B. kehotti T:tä ilmoittamaan hänelle,
         pitääkö hänen hyväksyä tämä vastaehdotus. Lopuksi on syytä panna merkille, että Cetarsan kanssa tehdyn sopimuksen lopullisessa
         versiossa, jonka B. lähetti T:lle faksina 18.9.1998, kantaja mainittiin nimenomaisesti toisena sopimuspuolena ja B. kantajan
         edustajana. 
      
      153    Samoin on nostettava esiin, että B. ilmoitti 3.4.2001 S:lle lähettämässään sähköpostiviestissä edellä 152 kohdassa mainitun
         sopimuksen neuvottelemisesta uudelleen ja kertoi pelkäävänsä, että Cetarsa vaatisi kantajalta samoja ehtoja, joista kantaja
         oli sopinut Deltafinan toimitusjohtajan M:n kanssa sen sopimuksen yhteydessä, jonka Deltafina teki Universalin nimissä. B.
         kehotti S:ää nyt ottamaan yhteyttä M:ään. Seuraavana päivänä S:n T:lle lähettämästä sähköpostista käy ilmi, että S. todellakin
         oli yrittänyt ottaa yhteyttä M:ään.
      
      154    Lisäksi on pantava merkille, että 7.3.2001 lähetetyssä sähköpostissa B. selosti S:lle tapaamista, joka hänellä oli ”Camberleyssa
         sovitulla tavalla” (Camberley on Dimon International Servicesin kotipaikka Yhdistyneessä kuningaskunnassa) ollut edellisenä
         päivänä Cetarsan edustajan kanssa ja jonka aikana he olivat keskustelleet etenkin uudelleen neuvoteltavan sopimuksen tietyistä
         näkökohdista. 
      
      155    Muut edellä 137 kohdassa mainittuun toiseen ryhmään kuuluvat kirjeet koskevat sopimusta, jolla Deltafina ostaa suuren osan
         Agroexpansiónin jalostamasta tupakasta. T. pyysi B:tä täsmentämään tiettyjä hintoja ja muita kyseisen sopimuksen puitteissa
         sovittuja ehtoja 14.9.1998 lähettämässään faksissa. B. toimitti T:lle täsmennyksiä samana päivänä lähettämässään faksissa.
         B. viittasi 14.12.1998 lähettämässään ja edellä 140 kohdassa mainitussa faksissa kyseisiin lainvastaisiin käytäntöihin ja
         vastasi lisäksi kysymykseen, jonka D. – joka oli nimenomaan kantajan hallituksen jäsen – oli hänelle esittänyt sopimuksen
         täytäntöönpanosta. Edellä 144 ja 147 kohdassa mainittu 9.5.2001 lähetetty sähköpostiviesti osoittaa paitsi sen, että kantaja
         oli tietoinen mainituista käytännöistä, myös sen, että kantaja vaikutti Agroexpansiónin ja Deltafinan kaupallisiin suhteisiin.
      
      156    Edellä 137 kohdassa mainittuun kolmanteen ryhmään kuuluvista kirjeistä esitetään yksityiskohtia riidanalaisen päätöksen alaviitteessä
         305.
      
      157    Kyse on B:n S:lle osoittamista sähköpostiviesteistä, jotka käsittelivät – kuten komissio on riidanalaisen päätöksen 379 perustelukappaleessa
         todennut – yleisesti raakatupakan ostoehtoja ja Espanjassa sovellettavaa lainsäädäntöä. Nämä kirjeet ovat merkityksellisiä
         siinä mielessä, että ne osoittavat kantajan seuranneen S:n välityksellä tarkkaan Espanjan markkinoiden tilannetta.
      
      158    Kun tarkastellaan kantajan väitettä, jonka mukaan 150–157 kohdassa käsitellyt kirjeet eivät mitenkään liity raakatupakan ostamiseen,
         sitä on pidettävä merkityksettömänä. Tytäryhtiön itsenäisyyttä suhteessa sen emoyhtiöön ei pidä arvioida siten, että otetaan
         huomioon yksinomaan sen toiminta niiden tuotteiden alalla, joita kilpailusääntöjen rikkominen koskee. Kuten edellä 92 kohdassa
         on jo todettu, sen osoittamiseksi, päättääkö tytäryhtiö itsenäisesti toiminnastaan markkinoilla, on otettava huomioon kaikki
         merkitykselliset tekijät, jotka koskevat tytär- ja emoyhtiön välisiä taloudellisia, organisatorisia ja oikeudellisia yhteyksiä
         ja jotka voivat vaihdella tapauskohtaisesti ja joita ei siis voida luetella tyhjentävästi.
      
      –       Kantajan väitteet, joiden avulla se pyrkii osoittamaan, että Agroexpansión toimi itsenäisesti markkinoilla
      159    Ensin on todettava, että kantaja pohjaa suurimman osan päättelystään väitteeseen, jonka mukaan ratkaisevan vaikutusvallan,
         jota emoyhtiön on käytettävä, jotta sen voidaan katsoa olevan vastuussa kilpailusääntöjen rikkomisesta, johon sen tytäryhtiö
         on syyllistynyt, on koskettava niitä toimintoja, jotka liittyvät suoraan kyseiseen rikkomiseen, tässä tapauksessa raakatupakan
         ostoon. Edellä 92 ja 158 kohdassa esitetyistä syistä tätä väitettä ei kuitenkaan voida hyväksyä.
      
      160    Näin ollen kantajan väite, jonka mukaan se ei koskaan ottanut käyttöön valvontamekanismia Agroexpansiónin raakatupakan ostotoimien
         valvomista varten, ei riitä sen osoittamiseen, että Agroexpansión toimi markkinoilla itsenäisesti. Sama pätee myös kantajan
         väitteeseen siitä, ettei se koskaan antanut Agroexpansiónille sen ostopolitiikkaan tai muiden jalostajien tai tuottajien kanssa
         pidettäviin kokouksiin liittyviä määräyksiä tai ohjeita. Väitteet ovat sitäkin puutteellisempia sen vuoksi, että – kuten edellä
         150–155 kohdassa tarkastelluista asiakirjoista ilmenee – kantaja puuttui T:n tai S:n välityksellä aktiivisesti Agroexpansiónin
         liiketoimintapolitiikan muihin näkökohtiin, kuten tiettyjen raakatupakan jalostustoimintojen alihankintaan ja jalostetun tupakan
         myyntiin.
      
      161    Kun lisäksi tarkastellaan olosuhteita, joissa B. ja muut Agroexpansiónin johtajat säilyttivät työpaikkansa silloin, kun Intabex
         hankki Agroexpansiónin haltuunsa, tämä ei sinänsä osoita Agroexpansiónin toimineen itsenäisesti markkinoilla. Kyseinen tosiseikka
         ei näet ollut seurausta Agroexpansiónin itsenäisestä päätöksestä vaan kantajan harkitusta valinnasta, kuten se on ilmoittanut
         väitetiedoksiantoon antamassaan vastauksessa perustellen kyseistä valintaansa kokemattomuudellaan espanjalaisen raakatupakan
         ostotoimissa ja kielellisillä esteillä.
      
      162    Vaikka onkin totta, että johtamissopimuksessa myönnetään B:lle laajat toimivaltuudet Agroexpansiónin hallinnossa ja varsinkin
         raakatupakan ostossa, tosiasia on, että sopimuksen 1 artiklan 1 kohdassa määrätään nimenomaisesti, että B:n on noudatettava
         erityisesti ”[Agroexpansiónin] hallituksen määräämiä menetelmiä ja menettelyjä”. Johtamissopimuksen 1 artiklan 2 kohdassa
         B. velvoitetaan lisäksi ”ilmoittamaan [hallitukselle] säännöllisesti ja yksityiskohtaisesti yrityksen toiminnan kehityksestä
         ja valmistelemaan ja esittelemään hallituksen vaatimina ajankohtina ja sen vaatimassa muodossa raportteja, joita se saattaa
         pyytää”. On siis selvää, että hoitaessaan tehtäviään, joihin kuuluivat myös raakatupakan ostotoimet, B. oli Agroexpansiónin
         hallituksen valvonnassa ja joutui toimimaan hallituksen hänelle osoittamien ohjeiden mukaisesti. Kun unionin yleinen tuomioistuin
         tiedusteli asiaa suullisessa käsittelyssä, kantaja myönsi lisäksi selvästi, että Agroexpansiónin hallituksella oli valtuudet
         hylätä, muuttaa tai perua yrityksen toimitusjohtajan tekemiä päätöksiä minkä tahansa muun espanjalaisen yrityksen hallituksen
         tavoin. Se oletettavasti toteen näytetty tosiseikka, että käytännössä kyseinen hallitus ei koskaan ollut menetellyt näin eikä
         laatinut edellä mainittuja ”menetelmiä” tai ”menettelyjä”, ei muuta sitä tosiasiaa, ettei B:llä – toisin kuin kantaja antoi
         ymmärtää – ollut täyttä toimintavapautta yrityksen hallinnossa eikä edes raakatupakan ostopolitiikassa. On syytä lisätä, että
         toimivaltuuksien myöntäminen B:lle johtamissopimuksessa ei ollut mitenkään poikkeuksellista eikä millään tavoin erottanut
         Agroexpansiónia muista Espanjan lainsäädännön mukaisesti toimivista yrityksistä, toisin kuin kantaja antoi ymmärtää. On näet
         melko tavanomaista, ettei yrityksen hallitus vastaa yrityksen juoksevista asioista.
      
      163    Kun otetaan huomioon edellä 135 kohdassa esitetty toteamus, jonka mukaan kantaja valvoi yrityksen toimintaa Agroexpansiónin
         hallitukseen nimittämiensä jäsenten, erityisesti T:n, kautta, voidaan katsoa, etteivät johtamissopimukseen ja B:lle myönnettyihin
         toimivaltuuksiin perustuvat väitteet ole vakuuttavia. Kun tarkastellaan samaan tapaan yleisellä tasolla sitä, että Agroexpansiónilla
         oli oma paikallinen johtoelin, on syytä todeta komission tapaan, ettei tämä sinänsä todista, että yritys päättää toiminnastaan
         markkinoilla itsenäisesti emoyhtiöönsä nähden. Vaikka siis Agroexpansión käsiteltävässä asiassa varmaankin oli tällaisessa
         tilanteessa, se kuitenkin toimi kantajan valvonnassa, ja kantajalla oli jopa aktiivinen rooli Agroexpansiónin liiketoimintapolitiikan
         tietyissä näkökohdissa (ks. erityisesti edellä 150–155 kohta).
      
      164    Kun lopuksi tarkastellaan kantajan väitettä, jonka mukaan yksikään Agroexpansiónin hallituksen neljästä jäsenestä ei ollut
         samanaikaisesti kantajan hallituksen tai sen omien johtoelinten jäsen, on syytä huomauttaa, että – vaikka johtajien päällekkäiset
         tehtävät emoyhtiössä ja sen tytäryhtiössä osoittavatkin tosiasiallisen ratkaisevan vaikutusvallan käytön – tällaisten päällekkäisyyksien
         puuttumisesta ei voida päätellä, että kyseinen tytäryhtiö toimii itsenäisesti markkinoilla. On syytä lisätä, kuten edellä
         133 kohdassa on jo esitetty, että kaksi neljästä Agroexpansiónin hallituksen jäsenestä, jotka kantaja oli nimittänyt saatuaan
         yrityksen haltuunsa Intabexin välityksellä, vastasi jo tärkeistä tehtävistä Dimon-konsernin muissa yrityksissä.
      
      165    Edellä esitetystä seuraa, että komissio on perustellusti päätellyt, että Agroexpansión ja kantaja muodostivat yhtenäisen taloudellisen
         yksikön 18.11.1997 lähtien, ja näin ollen katsonut kantajan olevan yhteisvastuussa kilpailusääntöjen rikkomisesta ja sakon
         maksamisesta ja sisällyttänyt sen riidanalaisen päätöksen adressaatteihin. 
      
      166    Kun otetaan huomioon edellä 99–101 kohdassa mainitut periaatteet, on pääteltävä, että komissio on myös perustellusti käyttänyt
         perusteena kantajan vahvistettua liikevaihtoa vuodelta 2003 eli riidanalaisen päätöksen tekemistä edeltävältä vuodelta soveltaessaan
         asetuksen N:o 1/2003 23 artiklan 2 kohdassa säädettyä 10 prosentin enimmäismäärää. 
      
      167    Ensimmäinen kanneperuste on näin ollen hylättävä perusteettomana.
      
      2.     Viides kanneperuste, joka koskee perusteluvelvollisuuden noudattamatta jättämistä
       Asianosaisten lausumat 
      168    Kantaja esitti suullisessa käsittelyssä uuden kanneperusteen, joka koski perusteluvelvollisuuden noudattamatta jättämistä.
         Kanneperusteensa tueksi kantaja väittää ensiksi, ettei riidanalaisesta päätöksestä käy ilmi, että päätöksen 379 perustelukappaleessa
         mainittujen seikkojen tarkoituksena oli tukea olettamaa, jonka mukaan ratkaisevan vaikutusvallan käyttö johtui siitä, että
         kantaja omisti kokonaan Agroexpansiónin yhtiöpääoman. Nämä seikat koskivat todellisuudessa mahdollisuutta tällaisen vaikutusvallan
         käyttöön. Riidanalaisesta päätöksestä ei myöskään käy ilmi, että komissio katsoi, että T:lle välitetyt raportit ja kirjeet
         oli osoitettu kantajalle. Näyttääkseen kirjelmissään toteen tämän viimeisen tosiseikan komissio perusti näkemyksensä asiakirjaan,
         jota ei mainittu riidanalaisessa päätöksessä, nimittäin B:n T:lle 29.4.1998 lähettämään faksiin. 
      
      169    Komissio väittää, että viidennen kanneperusteen tutkivaksi ottamisen edellytykset puuttuvat, koska se on uusi peruste, ja
         että se on joka tapauksessa perusteeton.
      
       Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta 
      170    On todettava, että kantaja esitti vasta suullisessa käsittelyssä ensimmäistä kertaa kanneperusteen, joka koski perusteluvelvollisuuden
         noudattamatta jättämistä. Tämä ei kuitenkaan estä unionin yleistä tuomioistuinta tarkastelemasta kanneperustetta käsiteltävässä
         asiassa. On todettava, että kumoamiskanteen yhteydessä kanneperuste, joka koskee toimen perustelujen puuttumista tai riittämättömyyttä,
         kohdistuu oikeusjärjestyksen perusteisiin kuuluvaan seikkaan, ja unionin yleinen tuomioistuin voi tutkia sen tai sen on tutkittava
         se viran puolesta ja asianosaiset voivat näin ollen esittää sen kaikissa oikeudenkäynnin vaiheissa (ks. vastaavasti yhdistetyt
         asiat T‑45/98 ja T-47/98, Krupp Thyssen Stainless ja Acciai speciali Terni v. komissio, tuomio 13.12.2001, Kok., s. II-3757,
         125 kohta).
      
      171    Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan EY 253 artiklassa edellytettyjen perustelujen on oltava kyseessä olevan toimenpiteen luonteen
         mukaisia, ja niistä on selkeästi ja yksiselitteisesti ilmettävä toimenpiteen tehneen unionin toimielimen päättely siten, että
         niille, joita toimenpide koskee, selviävät sen syyt, ja siten, että toimivaltainen tuomioistuin voi tutkia toimenpiteen laillisuuden.
         Perusteluvelvollisuuden täyttymistä on arvioitava asiaan liittyvien olosuhteiden perusteella, joita ovat muun muassa toimenpiteen
         sisältö, esitettyjen perustelujen luonne ja se tarve, joka niillä, joille päätös on osoitettu tai joita se koskee suoraan
         ja erikseen, voi olla saada selvennystä tilanteeseen. Perusteluissa ei tarvitse esittää kaikkia asiaan liittyviä tosiseikkoja
         ja oikeudellisia seikkoja koskevia yksityiskohtia, koska tutkittaessa sitä, täyttävätkö päätöksen perustelut EY 253 artiklan
         vaatimukset, on otettava huomioon päätöksen sanamuodon lisäksi myös asiayhteys ja kaikki asiaa koskevat oikeussäännöt (ks.
         asia C-367/95 P, komissio v. Sytraval ja Brink’s France, tuomio 2.4.1998, Kok., s. I-1719, 63 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen
         ja edellä 100 kohdassa mainittu asia Hoek Loos v. komissio, tuomion 58 kohta).
      
      172    Vakiintuneessa oikeuskäytännössä todetaan myös, että jos EY 81 artiklan soveltamispäätös koskee useaa adressaattia ja vastuun
         kohdistaminen kilpailusääntöjen rikkomisesta aiheuttaa ongelmia, päätöksessä on oltava riittävät perustelut kunkin adressaatin
         osalta, erityisesti niiden osalta, joiden on päätöksen sanamuodon mukaan kannettava vastuu kyseisestä kilpailusääntöjen rikkomisesta
         (asia T-38/92, AWS Benelux v. komissio, tuomio 28.4.1994, Kok., s. II-211, 26 kohta ja asia T-330/01, Akzo Nobel v. komissio,
         tuomio 27.9.2006, Kok., s. II-3389, 93 kohta).
      
      173    Nyt käsiteltävässä asiassa riidanalaisen päätöksen sen osan tiivistelmästä, joka koskee edellä 27–37 kohdassa mainittuja adressaatteja,
         ja edellä 104–119 kohdassa esitetyistä toteamuksista ilmenee, että komissio perusteli kyseisessä päätöksessä riittävällä tavalla
         sitä, minkä vuoksi se päätti katsoa kantajan olevan vastuussa kilpailusääntöjen rikkomisesta, johon Agroexpansión on syyllistynyt.
         Komissio viittasi unionin tuomioistuimen ja unionin yleisen tuomioistuimen oikeuskäytäntöön ja esitti näin periaatteet, joita
         se aikoi soveltaa kyseisten adressaattien määrittelemiseksi. Komissio totesi ensin erityisesti kantajasta, että tämä omisti
         Agroexpansiónin yhtiöpääoman kokonaisuudessaan vuoden 1997 jälkipuoliskosta lähtien. Seuraavaksi komissio katsoi, että oli
         osoitettu, että kantaja käytti tosiasiallisesti ratkaisevaa vaikutusvaltaa Agroexpansiónin toiminnassa, ja perusteli tätä
         paitsi siihen perustuvalla olettamalla, että tytäryhtiön yhtiöpääoma oli kokonaan emoyhtiön hallussa, myös tietyillä lisätekijöillä,
         jotka tukevat kyseistä olettamaa. Lopuksi komissio katsoi, ettei yksikään kantajan väitetiedoksiantoon antamassa vastauksessa
         esittämä väite voinut johtaa päinvastaiseen toteamukseen.
      
      174    Tosin riidanalaisen päätöksen 378 perustelukappaleen toinen virke saattaa olla harhaanjohtava, kun siinä todetaan, että jäljemmässä
         perustelukappaleessa kuvatut lisätekijät vahvistavat ”olettamaa, jonka mukaan [kantaja] pystyi käyttämään ratkaisevaa vaikutusvaltaa”.
         Kuten edellä 117 kohdassa on jo todettu, riidanalaisen päätöksen 372 ja 377 perustelukappaleen sekä 378 perustelukappaleen
         ensimmäisen virkkeen yhteisestä tarkastelusta seuraa selvästi, että todellisuudessa kyseisten seikkojen tarkoituksena oli
         tukea olettamaa, jonka mukaan emoyhtiöllä tosiasiallisesti on ratkaiseva vaikutus tytäryhtiönsä toimintaan, kun se omistaa
         sen yhtiöpääoman kokonaisuudessaan. Kantajalla on sitäkin vähemmän perusteita väittää, ettei se voinut ymmärtää riidanalaista
         päätöstä tässä mielessä, kun se kanteessa nimenomaisesti kiistää mainittujen seikkojen vahvistavan ratkaisevan vaikutusvallan
         käyttämisen Agroexpansiónissa. Oikeuskäytännössä osoitetun olettaman, johon riidanalaisen päätöksen 372 perustelukappaleessa
         viitataan ja joka on mainittu edellä 95 ja 96 kohdassa, tavoitteena ei selvästikään ole osoittaa mahdollisuutta käyttää kyseistä
         vaikutusvaltaa vaan vaikutusvallan tosiasiallinen käyttö. 
      
      175    Kantaja ei voinut vakavasti väittää, ettei se ymmärtänyt ennen komission kirjelmien lukemista, että komission mukaan T:n oli
         katsottava toimineen kantajan välittäjänä. Yhtäältä näet suurin osa riidanalaisen päätöksen alaviitteissä 303 ja 304 erikseen
         mainituista asiakirjoista on komission riidanalaisen päätöksen mukaan lähetetty kantajalle mutta osoitettu T:lle. Toisaalta
         kantaja esitti väitetiedoksiantoon antamassaan vastauksessa ja kanteessa yksityiskohtaisia huomioita T:n asemasta ja tehtävistä
         Dimon-konsernissa ja korosti erityisesti, ettei tämä ollut koskaan ollut kantajan hallituksen tai johtoelinten jäsen eikä
         kuulunut sen henkilöstöön.
      
      176    Kun tarkastellaan B:n 29.4.1998 T:lle lähettämää faksia, on riittävää todeta, ettei unionin yleinen tuomioistuin ole käyttänyt
         sitä todisteena sen komission päätelmän vahvistamisessa, jonka mukaan kantaja tosiasiallisesti käytti ratkaisevaa vaikutusvaltaa
         Agroexpansiónin toimintaan, koska nämä olosuhteet oli näytetty riittävästi toteen riidanalaisen päätöksen 379 perustelukappaleessa
         mainituilla todisteilla (ks. edellä 128 ja 130–158 kohta).
      
      177    Tästä seuraa, että viides kanneperuste on hylättävä perusteettomana.
      
      3.     Toinen kanneperuste, joka koskee suhteellisuusperiaatteen ja yksilöllisen vastuun periaatteen loukkaamista
       Asianosaisten lausumat 
      178    Kantaja väittää toisessa kanneperusteessa, joka esitettiin toissijaisena ensimmäiseen kanneperusteeseen nähden, komission
         loukanneen suhteellisuusperiaatetta ja yksilöllisen vastuun periaatetta, kun se on katsonut kantajan olevan vastuussa kilpailusääntöjen
         rikkomisesta, johon Agroexpansión on syyllistynyt, osoittamatta, että kantaja olisi suoraan osallistunut rikkomiseen esimerkiksi
         antamalla erityisiä ohjeita tälle tytäryhtiölle tai valvomalla sen osallistumista kartelliin. Kantaja väittää, että se tosiseikka,
         että emoyhtiö on vastaanottanut ”yksittäisiä tietoja” rajoittavista käytännöistä, joihin sen tytäryhtiö on ryhtynyt, ei riitä
         asettamaan kantajaa vastuuseen tytäryhtiön toiminnasta, jolla se rikkoi kilpailusääntöjä. Olisi ainakin osoitettava, että
         kantajalle ilmoitettiin tästä rikkomisesta ”jaksoittain ja säännöllisesti” tai ”yksityiskohtaisesti”. 
      
      179    Kantaja viittaa ensimmäisen kanneperusteen yhteydessä esittämiinsä väitteisiin ja toistaa, ettei se ollut tietoinen Agroexpansiónin
         sille osoittamista selonteoista, jotka käsittelivät Agroexpansiónin ostopolitiikkaa tai joissa oli todisteita kyseisistä lainvastaisista
         käytännöistä. 
      
      180    Komissio katsoo, että toinen kanneperuste on hylättävä samoista syistä kuin ensimmäinen, koska toisessa kanneperusteessa pääosin
         toistetaan ensimmäisen kanneperusteen sisältö. 
      
       Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta
      181    On ensinnäkin hylättävä kantajan väite siitä, ettei komissio olisi osoittanut tämän osallistuneen rikkomiseen suoraan esimerkiksi
         antamalla tytäryhtiölle ohjeita ryhtyä tähän tai valvomalla kyseisen tytäryhtiön osallistumista kartelliin. Kuten edellä 93
         kohdassa on jo todettu, perusteena sille, että komissio voi määrätä päätöksellään emoyhtiölle sakkoa, ei näet ole se, että
         emoyhtiö olisi yllyttänyt tytäryhtiötään kilpailusääntöjen rikkomiseen, eikä varsinkaan se, että emoyhtiö on osallistunut
         kyseiseen kilpailusääntöjen rikkomiseen, vaan se, että ne muodostavat yhden ainoan EY 81 artiklassa tarkoitetun yrityksen.
         
      
      182    On myös syytä muistuttaa, että katsoessaan kantajan olevan vastuussa kilpailusääntöjen rikkomisesta, johon Agroexpansión on
         syyllistynyt, komissio perusteli tätä paitsi tosiasiallisesti käytetyn ratkaisevan vaikutusvallan olettamalla, joka perustuu
         siihen, että tytäryhtiön yhtiöpääoma oli kokonaan emoyhtiön omistuksessa, myös tietyillä lisätekijöillä, jotka näyttävät toteen
         kantajan tosiasiallisen vaikutusvallan käytön. Kyseiset seikat perustuvat Agroexpansiónin raportteihin ja kirjeisiin ja osoittavat,
         että kantaja oli T:n, S:n tai D:n välityksellä tietoinen lainvastaisista käytännöistä ja lisäksi puuttui tiettyihin tytäryhtiönsä
         ja Deltafinan tai Cetarsan välisiin kaupallisiin suhteisiin – minkä kantaja jätti mainitsematta käsiteltävän kanneperusteen
         yhteydessä – ja seurasi tarkoin Espanjan markkinatilannetta (ks. edellä 130–158 kohta).
      
      183    Ei voida siis vakavasti väittää, että lainvastaisista käytännöistä olisi ilmoitettu kantajalle pelkästään ”yksittäisiä tietoja”.
         Kyseisiin käytäntöihin on nimittäin viitattu Agroexpansiónin toimintakertomuksissa, jotka koskevat vuoden 1999 helmi-, maalis-,
         huhti- ja lokakuuta sekä vuoden 2000 tammi-, touko-, syys- ja marraskuuta, Agroexpansiónin kenttäraportissa toukokuulta 2001,
         B:n 14.12.1998 D:lle lähettämässä faksissa (ks. edellä 140 kohta), 5.5.1998 laaditussa B:n raportissa (ks. edellä 142 kohta)
         ja sähköpostiviesteissä, jotka B. lähetti S:lle 30.10.2000 ja 9.5.2001 (ks. edellä 143 ja 144 kohta).
      
      184    Edellä esitetyn perusteella toinen kanneperuste on hylättävä perusteettomana. Näin ollen vaatimukset, jotka koskevat riidanalaisen
         päätöksen osittaista kumoamista, on hylättävä kokonaisuudessaan.
      
      4.     Neljäs kanneperuste, joka koskee luottamuksensuojan periaatteen loukkaamista
       Asianosaisten lausumat 
      185    Kantaja väittää, että Agroexpansión lopetti rikkomisen heti komission ensimmäisten toimenpiteiden jälkeen, ja syyttää komissiota
         siitä, että tämä on loukannut kantajan luottamuksensuojaa sivuuttamalla sakon suuruutta määrittäessään suuntaviivojen 3 kohdan
         ja päätöskäytäntönsä mukaisen lieventävän seikan.
      
      186    Kantajan mukaan komission pitäisi jättää huomiotta kyseinen lieventävä seikka ainoastaan silloin, kun kilpailusääntöjä on
         rikottu tahallaan.
      
      187    Lisäksi kantaja korosti vastauksessaan lopettaneensa rikkomisen. Tämä ei tapahtunut ennen komission ensimmäisiä toimenpiteitä
         vaan samana päivänä, jona komissio puuttui asiaan, eli 3.10.2001. 
      
      188    Komissio kiistää kantajan väitteet. 
      
      189    Komissio viittasi vastauksessaan kantajan väitteeseen, jonka mukaan tämä lopetti rikkomisen vasta 3.10.2001 (ks. edellä 187
         kohta), ja pyysi tuomioistuinta korottamaan sakon laskentapohjaa viidellä prosentilla rikkomisen keston perusteella. Kantajan
         osallistuminen kilpailusääntöjen rikkomiseen olisi tämän olettamuksen perusteella kestänytkin yli viisi ja puoli vuotta.
      
       Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta
      190    On syytä muistuttaa, että komission on noudatettava omia suuntaviivojaan, kun se vahvistaa sakkojen määrää. Suuntaviivoissa
         ei kuitenkaan todeta, että komission pitäisi aina ottaa erikseen huomioon kaikki suuntaviivojen 3 kohdassa luetellut lieventävät
         seikat, eikä sillä ole velvollisuutta myöntää tällä perusteella automaattisesti lisäalennusta, sillä sitä, onko sakon mahdollinen
         alentaminen lieventävien seikkojen perusteella asianmukaista, on arvioitava kokonaisvaltaisesti siten, että otetaan huomioon
         kaikki asiaan vaikuttavat seikat. Suuntaviivojen antaminen ei näet ole tehnyt merkityksettömäksi aikaisempaa oikeuskäytäntöä,
         jonka mukaan komissiolla on harkintavaltaa, jonka perusteella se voi ottaa tai olla ottamatta huomioon tiettyjä seikkoja,
         kun se vahvistaa erityisesti tapaukseen liittyvien seikkojen perusteella niiden sakkojen määrän, jotka se aikoo määrätä. Koska
         suuntaviivoissa ei ole pakottavaa toteamusta lieventävistä seikoista, jotka voidaan ottaa huomioon, on katsottava, että komissio
         on pitänyt itsellään tiettyä harkintavaltaa, jotta se voi arvioida kokonaisvaltaisesti sitä, missä määrin sakkoja on mahdollisesti
         alennettava lieventävien seikkojen perusteella (ks. yhdistetyt asiat T-259/02–T-264/02 ja T-271/02, Raiffeisen Zentralbank
         Österreich ym. v. komissio, tuomio 14.12.2006, Kok., s. II‑5169, 473 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
      
      191    Suuntaviivojen 3 kohdan kolmannen luetelmakohdan mukaan lieventäviin seikkoihin kuuluu se, että ”yritys on lopettanut rikkomisen
         heti komission ensimmäisen toimenpiteen jälkeen (erityisesti tarkastukset)”.
      
      192    Loogisesti rikkomisten päättäminen komission ensimmäisistä toimenpiteistä lähtien voi olla lieventävä seikka vain, jos on
         syytä olettaa, että kyseiset komission toimenpiteet ovat saaneet aikaan sen, että kyseiset yritykset ovat päättäneet kilpailunvastaiset
         menettelynsä, koska tapaus, jossa rikkominen on jo päättynyt ennen komission ensimmäisten toimenpiteiden ajankohtaa, ei kuulu
         suuntaviivojen tämän kohdan soveltamisalaan (asia T-50/00, Dalmine v. komissio, tuomio 8.7.2004, Kok., s. II-2395, 328 ja
         329 kohta, tuomio vahvistettu valituksen jälkeen asiassa C-407/04 P, Dalmine v. komissio, tuomio 25.1.2007, Kok., s. I-829,
         158 kohta). 
      
      193    Käsiteltävässä asiassa rikkominen kuitenkin päättyi 10.8.2001 eli ennen komission ensimmäisiä tarkastuksia, jotka tehtiin
         3.10.2001. Riidanalaisen päätöksen 432 perustelukappaleesta käy ilmi, että vaikka jalostajien ilmoituksen mukaan niiden kartelli
         lakkasi olemasta viimeksi mainittuna ajankohtana, komissio katsoi ensiksi mainitun ajankohdan olevan rikkomisen päättymisajankohta,
         koska 10.8.2001 pidetty kokous muodosti viimeisen komission hallussa olevan todisteen, ja tämä on mainittu riidanalaisen päätöksen
         260 perustelukappaleessa. Rikkomisen päättyminen ei näin ollen voi olla lieventävä seikka sakon määrää vahvistettaessa. 
      
      194    On syytä lisätä, että vaikka komissio olisikin katsonut rikkomisen päättyneen sinä päivänä, jona komissio oli tehnyt ensimmäiset
         tarkastuksensa, se olisi voinut täysin perustellusti jättää ottamatta huomioon kantajan esittämän lieventävän seikan. Sakon
         alentaminen sillä perusteella, että kilpailusääntöjen rikkominen on lopetettu heti komission ensimmäisten toimenpiteiden jälkeen,
         ei voi olla automaattista, vaan se riippuu siitä, miten komissio on harkintavaltansa perusteella arvioinut yksittäistapaukseen
         liittyviä olosuhteita. Tässä yhteydessä suuntaviivojen 3 kohdan kolmannen luetelmakohdan soveltaminen yrityksen hyväksi on
         erityisen tarkoituksenmukaista tilanteessa, jossa kyseisen käyttäytymisen kilpailunvastaisuus ei ole ilmeinen. Sen soveltaminen
         ei sitä vastoin lähtökohtaisesti ole yhtä asianmukaista tilanteessa, jossa menettely on selvästi kilpailunvastaista, mikäli
         se on näytetty toteen (asia T-156/94, Aristrain v. komissio, tuomio 11.3.1999, Kok., s. II-645, 138 kohta ja asia T-44/00,
         Mannesmannröhren-Werke v. komissio, tuomio 8.7.2004, Kok., s. II‑2223, 281 kohta).
      
      195    Käsiteltävässä asiassa Agroexpansiónin toiminnan kilpailunvastaisesta luonteesta ei kuitenkaan ollut epäilystä. Jalostajien
         kartelli, jonka tavoitteena oli hintojen vahvistaminen ja markkinoiden jakaminen (ks. riidanalaisen päätöksen 278–317 perustelukappale),
         todellakin vastaa klassista rikkomistyyppiä, ja se katsotaan erityisen vakavaksi (ks. riidanalaisen päätöksen 409–411 perustelukappale)
         kilpailuoikeuden rikkomiseksi ja toiminnaksi, jonka lainvastaisuuden komissio on ilmaissut monta kertaa ensimmäisistä kilpailualan
         toimenpiteistä alkaen. Se tosiseikka, että kartelli oli salainen, vahvistaa myös, että Agroexpansión oli kaikilta osin tietoinen
         toimintansa lainvastaisuudesta. 
      
      196    Näin ollen neljäs kanneperuste on hylättävä perusteettomana.
      
      197    Kun tarkastellaan komission vaatimusta soveltaa viiden prosentin lisäkorotusta Agroexpansiónille määrätyn sakon laskentapohjaan
         kilpailusääntöjen rikkomisen keston perusteella, unionin yleinen tuomioistuin katsoo, ettei tätä ole syytä hyväksyä. Kun kantaja
         väitti rikkomuksien päättyneen 3.10.2001 eikä 10.8.2001, se ei pyrkinyt niinkään kiistämään komission arviota rikkomuksien
         kestosta vaan vastaamaan komission vastineessa esittämään väitteeseen, jonka mukaan toisen päivämäärän huomioon ottaminen
         rikkomuksen loppumispäivämääränä oli jo vaikuttanut myönteisesti kantajan tilanteeseen. 
      
      5.     Kolmas kanneperuste, joka koskee suhteellisuusperiaatteen ja yksilöllisen vastuun periaatteen loukkaamista sekä asetuksen
            N:o 1/2003 23 artiklan 2 kohdan virheellistä soveltamista
       Asianosaisten lausumat
      198    Kantaja viittaa kolmannessa kanneperusteessaan, joka esitettiin toissijaisena ensimmäiseen kanneperusteeseen nähden, riidanalaisen
         päätöksen 386 perustelukappaleeseen ja väittää, ettei sen olisi pitänyt katsoa olleen vastuussa rikkomisesta, johon Agroexpansión
         oli syyllistynyt, 18.11.1997 edeltäneenä aikana ja että sakkoa olisi täten alennettava. 
      
      199    Kantaja katsoo, että mainitun ajanjakson osalta sakko olisi pitänyt laskea soveltamatta sakon laskentapohjaan varoittavan
         vaikutuksen kerrointa, koska Agroexpansión ei kyseisenä ajankohtana kuulunut monikansalliseen yhtiöön. 
      
      200    Kantaja väittää, että 18.11.1997–10.8.2001 välisen ajanjakson osalta sakko on laskettava siten, että Agroexpansiónille riidanalaisen
         päätöksen 3 artiklassa määrätystä sakosta vähennetään summa, joka nimenomaisesti on määrätty Agroexpansiónille 18.11.1997
         edeltäneeltä ajanjaksolta. 
      
      201    Komissio tunnustaa, että sen sakon määrän, joka kantajan on maksettava yhteisvastuullisesti Agroexpansiónin kanssa, olisi
         oltava Agroexpansiónille määrättyä kokonaissummaa alhaisempi. Komissio hylkää kuitenkin kantajan väitteen, jonka mukaan sakon
         suuruus olisi laskettava siten, ettei 18.11.1997 edeltäneeseen ajanjaksoon sovelleta varoittavan vaikutuksen kerrointa. Komission
         mukaan kantajan olisi todettava olevan Agroexpansiónin kanssa yhteisvastuussa sakon maksamisesta 2 332 800 euron määrään asti
         ja Agroexpansiónin on oltava vastuussa sakon kokonaissumman eli 2 592 000 euron maksamisesta (josta siis 259 200 euroa yksin).
         Komissio päätyy 2 332 800 euron summaan ja ottaa huomioon sen, että kantajan voidaan katsoa olevan vastuussa kilpailusääntöjen
         rikkomisesta vain noin kolmen vuoden ja yhdeksän kuukauden ajalta ja että tämä korottaa kantajaa koskevaa sakon laskentapohjaa
         vain 35 prosenttia. 
      
       Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta
      202    On syytä todeta, että – kuten on selvää ja riidanalaisen päätöksen 386 perustelukappaleesta ilmenee – kantajan ei voitu katsoa
         olleen vastuussa kilpailusääntöjen rikkomisesta, johon Agroexpansión on syyllistynyt ennen 18.11.1997, koska kantaja muodosti
         vasta kyseisenä ajankohtana Agroexpansiónin kanssa EY 81 artiklassa tarkoitetun taloudellisen kokonaisuuden eli yrityksen.
         Koska yhteisvastuu sakon maksamisesta voi kattaa rikkomisen tapahtuma-ajasta vain sen osan, jona emoyhtiö ja sen tytäryhtiö
         muodostivat kyseisen yrityksen, komissiolla ei ollut perusteita määrätä kantajaa maksamaan yhteisvastuullisesti Agroexpansiónin
         kanssa Agroexpansiónille määrättyä 2 592 000 euron sakkoa kokonaan eli summaa, joka koskee rikkomisen tapahtuma-aikaa kokonaisuudessaan.
         Näin ollen kolmas kanneperuste on hyväksyttävä.
      
      6.     Lopullisen sakon määrän vahvistaminen
      203    Riidanalaista päätöstä on siis muutettava siltä osin kuin siinä katsotaan kantajan olevan Agroexpansiónin kanssa yhteisvastuussa
         Agroexpansiónille määrätyn sakon kokonaissumman maksamisesta.
      
      204    Unionin yleinen tuomioistuin katsoo täyttä harkintavaltaansa käyttäen, että se osa, joka kantajan on maksettava yhteisvastuullisesti
         Agroexpansiónin kanssa komission kirjelmissään ehdottaman päättelyn seurauksena, on asianmukaista laskea noudattaen komission
         riidanalaisessa päätöksessä soveltamaa menetelmää ja perusteita, jotta voitaisiin vahvistaa päätöksen adressaateille määrättävien
         sakkojen määrä (ks. edellä 38–61 kohta).
      
      205    Näin ollen on ensiksi käytettävä perusteena samaa laskentapohjaa kuin se, jota sovellettiin Agroexpansióniin, eli 3 600 000:ta
         euroa. 
      
      206    Ensinnäkin se tosiseikka, ettei kantajan voida katsoa olleen vastuussa rikkomisesta, joka tapahtui ennen 18.11.1997, on nimittäin
         merkityksetön rikkomisen ”erittäin vakavaksi” määrittämisen kannalta (riidanalaisen päätöksen 408–414 perustelukappale). 
      
      207    Toiseksi kyseinen tosiseikka on merkityksetön myös otettaessa huomioon kunkin yrityksen ”painoarvo” ja sen toiminnan vaikutus
         kilpailuun (riidanalaisen päätöksen 415 kohta). 
      
      208    Yhtäältä tämä tosiseikka ei vaikuta toteamukseen, jonka mukaan jalostajien ”myötävaikutus” lainvastaisiin käytäntöihin oli
         kaikkialla samantapaista (riidanalaisen päätöksen 418 perustelukappale).
      
      209    Toisaalta ei ole syytä kyseenalaistaa oikeutusta jakaa jalostajat kolmeen ryhmään eikä Agroexpansiónin asettamista toiseen
         ryhmään (jolle määrättiin laskentapohjaksi 1 800 000 euroa), koska tämä jako suoritettiin siten, että otettiin huomioon kunkin
         jalostajan osuus espanjalaisen raakatupakan ostomarkkinoilla vuonna 2001, joka oli viimeinen rikkomisvuosi (riidanalaisen
         päätöksen 419–421 perustelukappale).
      
      210    Kun kolmanneksi tarkastellaan varoittavan vaikutuksen kerrointa (2), joka vaikutti Agroexpansiónille määrätyn sakon laskentapohjaan,
         kertoimen soveltaminen on oikeutettua tässä laskennassa, koska se perustuu kyseisen yrityksen kokoon ja kokonaisresursseihin
         vuonna 2003 eli riidanalaisen päätöksen tekemistä edeltäneenä vuonna (riidanalaisen päätöksen 422 ja 423 perustelukappale).
         Kuten ensimmäisen kanneperusteen tarkastelussa osoitettiin, Agroexpansión ja kantaja muodostivat yhden taloudellisen yksikön
         eli yrityksen. 
      
      211    Tältä osin on syytä panna merkille, että syy kyseisen yrityksen koon ja kokonaisresurssien huomioon ottamiseen riittävää varoittavaa
         vaikutusta varmistettaessa piilee siinä vaikutuksessa, joka mainitulle yritykselle halutaan aiheuttaa, koska seuraamus ei
         saa olla vähäinen varsinkaan sen taloudelliseen kapasiteettiin nähden. Jotta voitaisiin arvioida sakon varoittavaa vaikutusta
         yritykseen, joka on määrätty vastuuseen rikkomisesta, ei voida näin ottaa huomioon tilannetta sellaisena kuin se oli rikkomisen
         alkaessa. Tilanteen tällainen huomioon ottaminen voisi johtaa liian alhaiseen sakkoon ollakseen riittävän varoittava siinä
         tapauksessa, että kyseisen yrityksen liikevaihto olisi kasvanut tällä välin, tai sakkoon, joka ylittää sen määrän, joka on
         tarpeen ollakseen varoittava, jos kyseisen yrityksen liikevaihto olisi laskenut tällä välin.
      
      212    Koska kantajan voidaan sitä vastoin katsoa olevan vastuussa rikkomisesta vain noin kolmen vuoden ja yhdeksän kuukauden ajan
         ajanjaksona, joka alkoi 18.11.1997 ja päättyi 10.8.2001, 3 600 000 euron laskentapohjaa on rikkomisen keston perusteella korotettava
         35 prosenttia eikä 50 prosenttia, kuten Agroexpansiónin tapauksessa. Jotta näin ollen voitaisiin määrittää sen sakon suuruus,
         jonka maksamisesta kantaja on yhteisvastuussa Agroexpansiónin kanssa, on otettava huomioon 4 860 000 euron perusmäärä. 
      
      213    Kolmanneksi se tosiseikka, ettei kantajan voida katsoa olleen vastuussa kilpailusääntöjen rikkomisesta ennen 18.11.1997, ei
         vaikuta lieventävistä seikoista johtuvaan 40 prosentin alennukseen perusmäärästä (riidanalaisen päätöksen 437–439 perustelukappale).
         Perusmääränä on siis käytettävä 2 916 000:ta euroa. Kun otetaan huomioon kyseisen yrityksen liikevaihto vuonna 2003, perusmäärää
         ei pidä mukauttaa, jotta noudatettaisiin asetuksen N:o 1/2003 23 artiklan 2 kohdassa säädettyä enimmäismäärää, joka on 10
         prosenttia liikevaihdosta.
      
      214    Kun neljänneksi tarkastellaan yhteistyötiedonannon soveltamista, on pantava merkille, että unionin yleinen tuomioistuin katsoi
         asiassa T-38/05, Agroexpansión vastaan komissio, 12.10.2011 antamassaan tuomiossa (ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa),
         että Agroexpansiónille olisi myönnettävä yhteistyönsä perusteella viiden prosentin lisäalennus riidanalaisessa päätöksessä
         jo myönnetyn 20 prosentin alennuksen lisäksi. Käsiteltävässä asiassa on siis myös syytä soveltaa 25 prosentin alennusta edellä
         mainittuun 2 916 000 euron määrään.
      
      215    Edellä esitetyn perusteella Agroexpansionille määrätystä sakosta on vahvistettava 2 187 000 euron osuus, jonka maksamisesta
         kantaja on yhteisvastuussa Agroexpansionin kanssa.
      
      216    Kanne on hylättävä muilta osin.
      
       Oikeudenkäyntikulut
      217    Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan
         oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Tämän artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan nojalla unionin yleinen
         tuomioistuin voi määrätä oikeudenkäyntikulut jaettaviksi asianosaisten kesken, jos asiassa osa vaatimuksista ratkaistaan toisen
         asianosaisen ja osa toisen asianosaisen hyväksi. 
      
      218    Koska käsiteltävä kanne hyväksytään osittain, asian olosuhteita arvioidaan oikein, kun päätetään, että kantaja vastaa yhdeksästä
         kymmenesosasta omia oikeudenkäyntikulujaan ja se velvoitetaan korvaamaan yhdeksän kymmenesosaa komission oikeudenkäyntikuluista
         ja että komissio vastaa yhdestä kymmenesosasta omia oikeudenkäyntikulujaan ja se velvoitetaan korvaamaan yksi kymmenesosa
         kantajan oikeudenkäyntikuluista. 
      
      Näillä perusteilla
      UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto)
      on ratkaissut asian seuraavasti:
      1)      [EY] 81 artiklan 1 kohdan mukaisesta menettelystä 20.10.2004 tehdyn komission päätöksen K(2004) 4030 lopullinen (Asia COMP/C.38.238/B.2
            – Espanjan raakatupakka-ala) 3 artiklassa Agroexpansión, SA:lle määrätyn sakon osan, jonka maksamisesta Alliance One International,
            Inc. on yhteisvastuussa Agroexpansiónin kanssa, määrä vahvistetaan 2 187 000 euroksi. 
      2)      Kanne hylätään muilta osin.
      3)      Alliance One International vastaa yhdeksästä kymmenesosasta omia oikeudenkäyntikulujaan, ja se velvoitetaan korvaamaan yhdeksän
            kymmenesosaa Euroopan komission oikeudenkäyntikuluista, ja Euroopan komissio vastaa yhdestä kymmenesosasta omia oikeudenkäyntikulujaan,
            ja se velvoitetaan korvaamaan yksi kymmenesosa Alliance One Internationalin oikeudenkäyntikuluista.
      
               Czúcz 
            
            
               Labucka
            
            
               O’Higgins
            
         Julistettiin Luxemburgissa 12 päivänä lokakuuta 2011
      Allekirjoitukset
      Sisällys
      
      Asian tausta
      1.  Kantaja ja hallinnollinen menettely
      2.  Riidanalainen päätös
      3.  Riidanalaisen päätöksen adressaatit
      4.  Sakon suuruuden määrittäminen
      Sakkojen laskentapohja
      Sakkojen perusmäärä
      Raskauttavat ja lieventävät olosuhteet
      Asetuksen N:o 1/2003 23 artiklan 2 kohdassa säädetty sakon enimmäismäärä
      Yhteistyötiedonannon soveltaminen ja sakkojen lopullinen määrä
      Oikeudenkäyntimenettely ja asianosaisten vaatimukset
      Oikeudellinen arviointi
      1.  Ensimmäinen kanneperuste, joka koskee koskee EY 81 artiklan 1 kohdan ja asetuksen N:o 1/2003 23 artiklan 2 kohdan ja suhteellisuusperiaatteen
         loukkaamista
      
      Asianosaisten lausumat
      Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta
      Perusteet, joita komissio on käyttänyt riidanalaisessa päätöksessä katsoakseen, että emoyhtiö on vastuussa kilpailusääntöjen
         rikkomisesta, johon sen tytäryhtiö on syyllistynyt
      
      Yhden taloudellisen yksikön olemassaolo kantajan ja Agroexpansiónin välillä
      –  ”Toimintakertomukset” ja ”kenttäraportit”
      –  Agroexpansiónin ja kantajan välinen kirjeenvaihto
      –  Kantajan väitteet, joiden avulla se pyrkii osoittamaan, että Agroexpansión toimi itsenäisesti markkinoilla
      2.  Viides kanneperuste, joka koskee perusteluvelvollisuuden noudattamatta jättämistä
      Asianosaisten lausumat
      Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta
      3.  Toinen kanneperuste, joka koskee suhteellisuusperiaatteen ja yksilöllisen vastuun periaatteen loukkaamista
      Asianosaisten lausumat
      Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta
      4.  Neljäs kanneperuste, joka koskee luottamuksensuojan periaatteen loukkaamista
      Asianosaisten lausumat
      Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta
      5.  Kolmas kanneperuste, joka koskee suhteellisuusperiaatteen ja yksilöllisen vastuun periaatteen loukkaamista sekä asetuksen
         N:o 1/2003 23 artiklan 2 kohdan virheellistä soveltamista
      
      Asianosaisten lausumat
      Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta
      6.  Lopullisen sakon määrän vahvistaminen
      Oikeudenkäyntikulut
      * Oikeudenkäyntikieli: englanti.