CELEX: 62005CC0439
Language: da
Date: 2007-05-15
Title: Forslag til afgørelse fra generaladvokat Sharpston fremsat den 15. maj 2007. # Land Oberösterreich og Republikken Østrig mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber. # Appel - direktiv 2001/18/EF - afgørelse 2003/653/EF - udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer - artikel 95, stk. 5, EF - nationale bestemmelser, som fraviger en harmoniseringsforanstaltning, og som er begrundet i et nyt videnskabeligt belæg og i et problem, der er specifikt for en medlemsstat - kontradiktionsprincippet. # Forenede sager C-439/05 P og C-454/05 P.

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT
      ELEANOR SHARPSTON
      fremsat den 15. maj 2007 1(1)
      
      Forenede sager C-439/05 P og C-454/05 P
      Land Oberösterreich og Republikken Østrig
      mod
      Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber
      »Appel – tilnærmelse af lovgivninger – beskyttelse af menneskers sundhed og miljøbeskyttelse – ansøgning om godkendelse af nationale bestemmelser, som fraviger en harmoniseringsforanstaltning – forbud mod anvendelse af genmodificerede organismer i Oberösterreich – Kommissionens afslag«1.        Den foreliggende appel vedrører en sag, hvorunder et af de østrigske Länder (delstater) med henblik på at oprette et landbrugsområde
         uden genmodificerede organismer (herefter »GMO«) har forsøgt at indføre en lovgivning, som indeholder et generelt forbud mod
         dyrkning af genmodificerede planter og frø og mod opdrætning og udsætning af transgene dyr.
      
      2.        Ifølge direktiv 2001/18 (2) gælder der imidlertid en godkendelsesordning for udsætning eller markedsføring af GMO, hvorefter der i hvert enkelt tilfælde
         skal foretages en vurdering af risikoen for sundheden og miljøet.
      
      3.        Lovforslaget blev meddelt Kommissionen med henblik på at opnå godkendelse til at gøre undtagelse fra direktivets krav i henhold
         til artikel 95, stk. 5 og 6, EF på grundlag af et »nyt videnskabeligt belæg vedrørende miljøbeskyttelse eller beskyttelse
         af arbejdsmiljøet på grund af et problem, der er specifikt for den pågældende medlemsstat, og som viser sig efter vedtagelsen
         af harmoniseringsforanstaltningen«. Kommissionen fandt ikke, at der var fremlagt en sådan dokumentation og afslog ansøgningen
         om godkendelse af lovforslaget.
      
      4.        Såvel den pågældende delstat, som er Land Oberösterreich (Øvre Østrig), som Republikken Østrig anfægtede Kommissionens beslutning
         ved Retten i Første Instans. Retten i Første Instans frifandt Kommissionen i den dom, den afsagde i de forenede sager, og
         begge sagsøgere har indgivet appel.
      
      5.        Appellanterne har under sagen i det væsentlige gjort gældende, at Retten i Første Instans ikke tog hensyn til, at Østrig i
         strid med kontradiktionsprincippet (»the right to be heard«) ikke fik mulighed for at imødegå en udtalelse fra Den Europæiske
         Fødevaresikkerhedsautoritet (»EFSA«), at den ikke i tilstrækkelig grad tog hensyn til den specifikke karakter af det problem,
         som foreligger i Land Oberösterreich, og dermed gav en utilstrækkelig begrundelse af sin beslutning på dette punkt, og endelig,
         at Retten ikke tillagde forsigtighedsprincippet fornøden vægt.
      
       Fællesskabslovgivning
       Traktatbestemmelser
      6.        Artikel 95, stk. 4, 5 og 6, EF bestemmer:
      
      »4.      Hvis en medlemsstat, efter at Rådet eller Kommissionen har vedtaget en harmoniseringsforanstaltning, finder det nødvendigt
         at opretholde nationale bestemmelser, som er begrundet i vigtige behov, hvortil der henvises i artikel 30, eller som vedrører
         miljøbeskyttelse eller beskyttelse af arbejdsmiljøet, giver den Kommissionen meddelelse om disse bestemmelser og om grundene
         til deres opretholdelse.
      
      5.      Når en medlemsstat endvidere med forbehold af stk. 4, og efter at Rådet eller Kommissionen har vedtaget en harmoniseringsforanstaltning,
         finder det nødvendigt at indføre nationale bestemmelser baseret på nyt videnskabeligt belæg vedrørende miljøbeskyttelse eller
         beskyttelse af arbejdsmiljøet på grund af et problem, der er specifikt for den pågældende medlemsstat, og som viser sig efter
         vedtagelsen af harmoniseringsforanstaltningen, giver den Kommissionen meddelelse om de påtænkte bestemmelser og om grundene
         til deres indførelse.
      
      6.      Kommissionen bekræfter eller forkaster inden seks måneder efter meddelelsen som omhandlet i stk. 4 og 5 de pågældende nationale
         bestemmelser efter at have konstateret, om de er et middel til vilkårlig forskelsbehandling eller en skjult begrænsning af
         samhandelen mellem medlemsstaterne, og om de udgør en hindring for det indre markeds funktion.
      
      Hvis Kommissionen ikke har truffet nogen afgørelse inden for dette tidsrum, betragtes de i stk. 4 og 5 omhandlede nationale
         bestemmelser som godkendt.
      
      Hvis det er begrundet i spørgsmålets kompleksitet, eller hvis der ikke foreligger risiko for menneskers sundhed, kan Kommissionen
         meddele den pågældende medlemsstat, at den i dette stykke omhandlede periode kan forlænges med en ny periode på indtil seks
         måneder.«
      
      7.        Fællesskabets miljøpolitik er omhandlet i artikel 174-176 EF. Artikel 174, stk. 2, bestemmer navnlig følgende:
      
      »Fællesskabets politik på miljøområdet tager sigte på et højt beskyttelsesniveau under hensyntagen til de forskelligartede
         forhold, der gør sig gældende i de forskellige områder i Fællesskabet. Den bygger på forsigtighedsprincippet og princippet
         om forebyggende indsats, princippet om indgreb over for miljøskader fortrinsvis ved kilden og princippet om, at forureneren
         betaler.
      
      I den forbindelse omfatter de harmoniseringsforanstaltninger, der skal iværksættes for at opfylde miljøbeskyttelseskravene,
         i relevante tilfælde en beskyttelsesklausul, der giver medlemsstaterne bemyndigelse til af ikke-økonomiske miljøhensyn at
         træffe foreløbige foranstaltninger, der underkastes en fællesskabskontrolprocedure.«
      
       Direktiv 2001/18
      8.        Udsætningen i miljøet af GMO har siden den 17. oktober 2002 været reguleret af direktiv 2001/18, som har til formål at foretage
         en indbyrdes tilnærmelse af de nationale lovgivninger og procedurer på dette område.
      
      9.        Udsætning eller markedsføring af GMO er undergivet en godkendelsesordning. Der er foreskrevet en bestemt procedure for udsætning
         af GMO i ethvert andet øjemed end markedsføring (i det væsentlige med henblik på at foretage forsøg, jf. direktivets del B,
         artikel 5-11), som indebærer, at der skal indhentes godkendelse på nationalt plan, og en procedure for markedsføring af GMO,
         der udgør eller indgår i produkter (del C, artikel 12-24), som har karakter af en fællesskabsprocedure, hvorefter den endelige
         beslutning er gyldig på hele Den Europæiske Unions område. Fællesskabsproceduren i henhold til del C skal indledes ved den
         kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor den pågældende GMO først markedsføres, og indebærer en omfattende medvirken fra
         de kompetente myndigheder i alle medlemsstater (3).
      
      10.      Direktivets artikel 4, som er indeholdt i de generelle bestemmelser i del A, foreskriver bl.a. følgende:
      
      –        Medlemsstaterne skal i overensstemmelse med forsigtighedsprincippet sikre, at der træffes alle nødvendige foranstaltninger
         for at undgå uønskede virkninger på menneskers sundhed og miljøet som følge af udsætning eller markedsføring af GMO.
      
      –        Enhver, der agter at indgive en anmeldelse efter del B eller del C, skal foretage en miljørisikovurdering.
      –        Medlemsstaterne og Kommissionen skal sikre, at GMO, der indeholder gener, som udtrykker resistens over for antibiotika anvendt
         i human- eller veterinærmedicinsk behandling, tages specielt i betragtning ved miljørisikovurderingen med henblik på identifikation
         og udfasning af antibiotikaresistensmarkører i GMO, der kan have uønskede virkninger på menneskers sundhed og miljøet.
      
      –        Medlemsstaterne og i givet fald Kommissionen skal sikre, at der i hvert enkelt tilfælde foretages en nøje vurdering af potentielle
         negative virkninger på menneskers sundhed eller miljøet.
      
      –        Medlemsstaterne skal udpege en kompetent myndighed til at undersøge anmeldelser og undersøge, om miljørisikovurderingen er
         tilfredsstillende.
      
      –        Medlemsstaterne skal sikre, at den kompetente myndighed foranstalter tilsyn og andre passende kontrolforanstaltninger, og
         at der træffes de nødvendige foranstaltninger til at bringe udsætningen eller markedsføringen til ophør, til om nødvendigt
         at iværksætte afhjælpende foranstaltninger og til at informere offentligheden, Kommissionen og andre medlemsstater.
      
      11.      Artikel 20 i del C vedrørende »[o]vervågning og behandling af nye oplysninger« indeholder følgende bestemmelser:
      
      »1. Efter markedsføring af en GMO, der udgør eller indgår i et produkt, skal anmelderen sikre, at der foretages overvågning
         heraf og aflægges rapport om overvågningen på de i tilladelsen fastsatte betingelser. Rapporterne om denne overvågning skal
         forelægges Kommissionen og medlemsstaternes kompetente myndigheder. På grundlag af disse rapporter og i overensstemmelse med
         tilladelsen og inden for rammerne af den overvågningsplan, som er fastlagt i tilladelsen, kan den kompetente myndighed, der
         har modtaget den oprindelige anmeldelse, tilpasse overvågningsplanen efter den første overvågningsperiode.
      
      2. Er der, efter at den skriftlige tilladelse er givet, fremkommet nye oplysninger fra brugerne eller fra andre kilder om
         risici ved den eller de pågældende GMO’er for menneskers sundhed eller miljøet, skal anmelderen straks træffe de nødvendige
         foranstaltninger til at beskytte menneskers sundhed og miljøet og underrette den kompetente myndighed herom.
      
      Herudover skal anmelderen revidere de i anmeldelsen anførte oplysninger og betingelser.
      3. Kommer den kompetente myndighed i besiddelse af oplysninger, der kan have konsekvenser med hensyn til risikoen ved den
         eller de pågældende GMO’er for menneskers sundhed eller miljøet, eller foreligger de i stk. 2 beskrevne omstændigheder, fremsender
         den kompetente myndighed straks oplysningerne til Kommissionen og de kompetente myndigheder i de øvrige medlemsstater [...]
      
      Er oplysningerne fremkommet, efter at tilladelsen blev givet, skal den kompetente myndighed senest 60 dage efter modtagelsen
         af de nye oplysninger sende sin vurderingsrapport med angivelse af, om og hvordan betingelserne for tilladelsen bør ændres
         eller tilladelsen bringes til ophør, til Kommissionen, som senest 30 dage efter modtagelsen heraf videresender den til de
         kompetente myndigheder i de øvrige medlemsstater.
      
      Bemærkninger eller begrundede indvendinger mod fortsat markedsføring af GMO’en eller vedrørende forslaget til ændring af betingelserne
         for tilladelsen skal senest 60 dage efter videresendelsen af vurderingsrapporten sendes til Kommissionen, som straks videresender
         den til alle kompetente myndigheder.
      
      De kompetente myndigheder og Kommissionen kan drøfte eventuelle udestående spørgsmål med henblik på at nå til enighed senest
         75 dage efter datoen for videresendelsen af vurderingsrapporten.
      
      Hvis der ikke foreligger begrundede indvendinger fra en medlemsstat eller fra Kommissionen senest 60 dage efter fremsendelsen
         af de nye oplysninger, eller hvis udestående spørgsmål afklares inden 75 dage, skal den kompetente myndighed, der har udarbejdet
         rapporten, ændre tilladelsen som foreslået, sende den ændrede tilladelse til anmelderen og underrette de øvrige medlemsstater
         og Kommissionen herom inden 30 dage.
      
      4. Med henblik på at sikre transparens skal resultaterne af overvågningen i henhold til del C gøres offentligt tilgængelige.«
      12.      Artikel 23 vedrørende »[b]eskyttelsesklausul«, som også er indeholdt i del C, indeholder følgende bestemmelser:
      
      »1.      Hvis en medlemsstat som følge af nye eller supplerende oplysninger, der er fremkommet efter, at tilladelsen er givet, og som
         påvirker miljørisikovurderingen, eller som følge af revurdering af eksisterende oplysninger på grundlag af ny eller supplerende
         videnskabelig viden har begrundet formodning om, at en GMO, der udgør eller indgår i produkter, og som er blevet behørigt
         anmeldt, og hvortil der er givet skriftlig tilladelse i henhold til dette direktiv, udgør en risiko for menneskers sundhed
         eller miljøet, kan denne medlemsstat midlertidigt begrænse eller forbyde brug og/eller salg af den pågældende GMO som eller
         i produkter på sit område.
      
      Medlemsstaten sikrer, at der i tilfælde af alvorlig risiko træffes nødforanstaltninger som f.eks. suspension af eller stop
         for markedsføringen, og at offentligheden informeres.
      
      Medlemsstaten underretter straks Kommissionen og de øvrige medlemsstater om de foranstaltninger, der er truffet i henhold
         til denne artikel, og angiver årsagerne hertil, idet den forelægger sin revurdering af miljørisikovurderingen med angivelse
         af, hvorvidt betingelserne for tilladelsen skal ændres eller tilladelsen inddrages, og hvordan dette skal ske, og i givet
         fald de nye eller supplerende oplysninger, som afgørelsen er baseret på.
      
      2.      Der træffes afgørelse i sagen inden 60 dage [...]«
      13.      Efter tidspunktet for de faktiske omstændigheder i denne sag blev der indsat artikel 26a ved forordning nr. 1829/2003 (4), som bestemmer:
      
      »1.      Medlemsstaterne kan træffe passende foranstaltninger for at forhindre utilsigtet forekomst af GMO’er i andre produkter.
      2.      Kommissionen indsamler og samordner oplysninger baseret på undersøgelser på fællesskabsniveau og nationalt plan, overvåger
         udviklingen i sameksistensen mellem genetisk modificerede, konventionelle og økologiske afgrøder i medlemsstaterne og fastlægger
         retningslinjer herfor baseret på disse oplysninger og observationer.«
      
      14.      På tidspunktet for vedtagelsen af den i sagen omtvistede beslutning var der ikke blevet godkendt nogen GMO i henhold til direktiv
         2001/18 (godkendelser til markedsføring på fællesskabsniveau). Der er siden hen blevet godkendt fem ansøgninger vedrørende
         planter (5), hvoraf ingen vedrører dyrkning, og indgivet yderligere otte ansøgninger, som der endnu ikke er taget stilling til (6), men hvoraf der for fem ansøgningers vedkommende er angivet dyrkning som den brug af produktet, der ansøges om. Der er meddelt
         atten godkendelser til markedsføring af GMO i henhold til det tidligere direktiv 90/220 (7), hvoraf ni vedrørte godkendelser til dyrkning.
      
      15.      Direktiv 2001/18 indeholder også bestemmelser om markedsføring og forsøgsmæssig udsætning i miljøet af transgene dyr, men
         der er endnu ikke indgivet nogen ansøgning om godkendelse hertil.
      
      16.      Hvad angår udsætning til andre formål end markedsføring (med godkendelse på nationalt plan), fremgår det, at der er indgivet
         mere end 2 000 anmeldelser inden for Fællesskabet siden direktiv 90/220 trådte i kraft, heraf 3 i Østrig (2 i 1996 og 1 i
         1997) (8).
      
      17.      Det kan i den forbindelse nævnes, at der af hensyn til ønsket om at sikre, at GMO ikke er farlige, ikke blev givet nogen godkendelser
         til markedsføring mellem oktober 1998 og juli 2004, men dog i visse medlemsstater blev godkendt en række forsøgsmæssige udsætninger
         på nationalt plan. Virkningerne af dette uformelle »moratorium«, som blev vedtaget af medlemsstaterne (9), blev anfægtet i World Trade Organisation (10) og er nu blevet opgivet.
      
       Retningslinjer for sameksistens
      18.      Den 23. juli 2003, dvs. på et tidspunkt hvor ansøgningen i den foreliggende sag var under behandling, vedtog Kommissionen
         henstillingen om retningslinjer for sikring af sameksistens mellem genetisk modificerede afgrøder og anden form for landbrug
         (11).
      
      19.      Retningslinjerne vedrører de økonomiske aspekter, som kan medføre indtægtstab og/eller øgede udgifter for landbrugere, som
         ønsker at undgå blanding af GMO, og søger at hjælpe medlemsstaterne med at udvikle nationale strategier og fremgangsmåder
         til at begrænse risici. De drager en klar sondring mellem disse spørgsmål og de miljømæssige og sundhedsmæssige aspekter,
         som er omhandlet i direktiv 2001/18.
      
       Lovforslaget og den anfægtede beslutning
      20.      I 2002 blev der fremsat et lovforslag til en lov i Land Oberösterreich om forbud mod dyrkning af genmodificerede frø og planter
         og brugen af transgene dyr til opdrætning eller udsætning i miljøet til jagt og fiskeri (12). Det angivne formål var »at beskytte økologisk landbrug såvel som traditionelle landbrugsafgrøder og animalske produkter
         mod GMO-kontaminering (hybridisering); endvidere skal den naturlige biodiversitet, navnlig i følsomme økologiske områder,
         såvel som de genetiske ressourcer i naturen, herunder jagt- og fiskeriressourcerne, beskyttes mod GMO-kontaminering«. Lovforslaget
         var baseret på en rapport (»Müller-rapporten« (13)), som var bestilt af myndighederne i Land Oberösterreich.
      
      21.      Østrig meddelte Kommissionen lovforslaget den 13. marts 2003 med henblik på, at det i medfør af artikel 95, stk. 5 og 6, EF
         blev godkendt som undtagelse fra direktiv 2001/18. De grunde, som den østrigske regering fremførte, var i det væsentlige baseret
         på Müller-rapporten. Det blev gjort gældende, at der med denne rapport var fremlagt nyt videnskabeligt bevis for den risiko,
         som GMO udgør for det lokale miljø, og indeholdt en dokumentation for, at Land Oberösterreich havde en særlig landbrugsstruktur
         med små landbrug og en væsentlig procentvis andel af økologiske landbrug. Regeringen anførte endvidere, at spørgsmålet om
         sameksistensen mellem genmodificerede og ikke-genmodificerede afgrøder, som ikke var omfattet af direktiv 2001/18, stadig
         blev anset for at være uløst.
      
      22.      Til at bistå sig i vurderingen anmodede Kommissionen EFSA (14) om at afgive en videnskabelig udtalelse navnlig om, hvorvidt Müller-rapporten indeholdt ny videnskabelig dokumentation hvad
         angår risikoen for menneskers sundhed og miljøet, som kunne begrunde et forbud mod dyrkning af GMO, som er godkendt i henhold
         til direktiv 90/220 eller direktiv 2001/18, og hvorvidt de fremlagte videnskabelige oplysninger indeholdt nye data, som ville
         ugyldiggøre de bestemmelser om vurdering af miljørisikoen, som er fastsat i medfør af disse direktiver.
      
      23.      EFSA-panelet anførte bl.a. følgende i sin udtalelse af 4. juli 2003 (15):
      
      »Den fremlagte dokumentation bestod hovedsagelig i en gennemgang af den nuværende viden om overførsel af genmateriale fra
         en afgrøde til en anden og fra en afgrøde til beslægtede vilde plantearter af et få antal afgrødetyper med begrænsede henvisninger
         til undersøgelser i Østrig om overførsel af genmateriale. I dokumentationen behandledes også spørgsmål om sameksistens mellem
         genmodificerede og ikke-genmodificerede arter af tre typer af hovedafgrøder, og dette var det vigtigste argument, som blev
         fremført for at etablere et område i Oberösterreich, som er frit for GMO. Det konkluderedes i rapporten, at overførsel af
         genmateriale var en risiko i sig selv uden hensyn til dets virkninger eller følger for miljøet eller menneskers sundhed. Overførsel
         af genmateriale er en grundlæggende biologisk funktion, som er basal for alle levende arters udvikling og overlevelse. Der
         blev ikke fremlagt nogen videnskabelig dokumentation til godtgørelse af, at overførsel af genmateriale fra transgene organismer
         i sig selv adskiller sig fra overførsel af genmateriale fra konventionelle eller økologisk dyrkede organismer. Der blev endvidere
         ikke fremlagt nogen undersøgelser af genmodificerede afgrøder eller undersøgelser af dyr i Østrig, som indikerede negative
         virkninger af overførsel af genmateriale. I rapporten blev der kun angivet et begrænset antal kilder, revideret af fagfolk,
         hvorpå dokumentationen var baseret. Et relativt stort antal kilder vedrørte ikke direkte GMO, men omhandlede biologiske invasioner,
         pesticiders persistens og ozonnedbrydning. Endvidere vedrørte mange kilder lovgivning eller økonomiske spørgsmål og udgjorde
         derfor ikke noget yderligere videnskabeligt bevis til godtgørelse af berettigelsen af at udelukke GMO i Oberösterreich. Der
         var ingen henvisninger vedrørende genmodificerede dyr.
      
      Der blev ikke fremlagt nogen dokumentation i rapporten for, at sameksistens udgør en risiko for miljøet eller menneskers sundhed.
         Kommissionen bad ikke EFSA om at kommentere forvaltningen af sameksistens mellem genmodificerede og ikke-genmodificerede afgrøder,
         men panelet erkendte, at det er et vigtigt landbrugsspørgsmål.
      
      De forelagte videnskabelige beviser indeholdt ingen nye eller unikt lokale videnskabelige oplysninger om virkninger på miljø
         eller sundhed fra eksisterende eller fremtidige GM-afgrøder eller -dyr.
      
      Der er ikke fremlagt videnskabelige beviser på, at dette område i Østrig har usædvanlige eller enestående økosystemer, som
         kræver andre risikovurderinger end dem, der gennemføres for Østrig som helhed eller for andre tilsvarende områder i Europa.
         Der er ikke fremlagt særlige tilfælde med virkninger af GMO’er på biodiversiteten, hverken direkte eller gennem ændring af
         landbrugsmetoderne.«
      
      24.      EFSA-panelet konkluderede, at
      
      »–      de videnskabelige oplysninger i rapporten ikke indeholdt nye data, som ville ugyldiggøre bestemmelserne om vurdering af miljørisikoen
         fastsat i medfør af direktiv 90/220/EØF eller direktiv 2001/18/EF
      
      –        de videnskabelige oplysninger i rapporten ikke indeholdt nye videnskabelige beviser vedrørende risikoen for sundhed og miljø,
         som ville retfærdiggøre et generelt forbud mod dyrkning af genmodificerede frø og formeringsmateriale, anvendelse af transgene
         dyr til opdræt og udsætning af transgene dyr, der er godkendt hertil i henhold til direktiv 90/220/EØF eller direktiv 2001/18/EF,
         i denne region af Østrig«.
      
      25.      Kommissionen traf sin beslutning den 2. september 2003 (16).
      
      26.      I forbindelse med sin vurdering bemærkede Kommissionen, at det fremgik klart af rapporten fra det østrigske udvalg for nationale
         økonomiske spørgsmål (herefter »udvalgsrapporten«), at Østrig var fuldt ud klar over muligheden for at anvende beskyttelsesklausulen
         i direktiv 2001/18 (17), men fandt, at dette ikke opfyldte dets mål, som var et totalt forbud mod GMO i Oberösterreich (18).
      
      27.      Endvidere udtalte Kommissionen i betragtning 65:
      
      »Med hensyn til de »nye« videnskabelige oplysninger mener Kommissionen, at Müller-rapporten indeholder data, som for en stor
         del var tilgængelige inden vedtagelsen af direktiv 2001/18/EF den 12. marts 2001. Denne vurdering bekræftes af EFSA. Herudover
         støtter Østrig sig på den kendsgerning, at Müller-undersøgelsen blev udgivet den 28. april 2002, ca. et år efter datoen for
         vedtagelsen af direktiv 2001/18/EF (12. marts 2001). Langt størstedelen af de kilder, der henvises til i bibliografien, var
         imidlertid offentliggjort før vedtagelsen af direktiv 2001/18/EF. Undersøgelsen synes derfor snarere at være en validering
         af tidligere undersøgelser og indeholder ikke nyt materiale til påvisning af specifikke problemer, der er opstået efter vedtagelsen
         af direktiv 2001/18/EF.«
      
      28.      I betragtning 70 udtalte Kommissionen:
      
      »I lyset af den dokumentation, Østrig har fremlagt, navnlig de uddrag fra Müller-undersøgelsen, der er vedlagt meddelelsen,
         er det endvidere klart, at landbrugssystemer præget af småbrug på ingen måde er et specifikt fænomen for denne region, men
         at det findes i alle medlemsstaterne. Loven kan derfor ikke med hjemmel i traktatens artikel 95, stk. 5, accepteres ud fra
         en sådan begrundelse« (19).
      
      I betragtning 71 citerede Kommissionen to passager fra EFSA’s udtalelse, nemlig de to sidste af de afsnit, som er gengivet
         ovenfor i forslagets punkt 23.
      
      29.      Kommissionens konklusion lød:
      
      »(74) I EF-traktatens artikel 95, stk. 5, hedder det, at når en medlemsstat finder det nødvendigt at indføre nationale bestemmelser
         som undtagelse fra Fællesskabets harmoniseringsforanstaltninger, skal de nationale bestemmelser være baseret på nyt videnskabeligt
         belæg vedrørende miljøbeskyttelse eller beskyttelse af arbejdsmiljøet, der skal foreligge et problem, der er specifikt for
         den pågældende medlemsstat, og problemet skal have vist sig efter vedtagelsen af harmoniseringsforanstaltningen.
      
      (75)      Efter at have undersøgt den østrigske anmodning mener Kommissionen i det foreliggende tilfælde, at Østrig ikke har forelagt
         nyt videnskabeligt belæg vedrørende miljøbeskyttelse eller beskyttelse af arbejdsmiljøet, og at medlemsstaten ikke har påvist,
         at der er opstået et problem på Oberösterreichs område efter vedtagelsen af direktiv 2001/18/EF om udsætning i miljøet af
         GMO, og at det på grund af dette problem er nødvendigt at indføre de meddelte nationale bestemmelser.
      
      (76)      Derfor opfylder Østrigs anmodning om at indføre nationale bestemmelser med henblik på at forbyde anvendelsen af GMO i Oberösterreich
         ikke betingelserne i artikel 95, stk. 5.«
      
      30.      Som følge heraf afslog Kommissionen at godkende de anmeldte bestemmelser.
      
       Den appellerede dom
      31.      Både Østrig og Land Oberösterreich anlagde sag med påstand om annullation af den anfægtede beslutning. Retten i Første Instans
         forenede sagerne og afsagde dom den 5. oktober 2005 med frifindelse i begge sager (20). Begge parter har nu appelleret Rettens dom med påstand om ophævelse heraf.
      
      32.      Under sagen ved Retten i Første Instans fremførte appellanterne fire anbringender: (i) tilsidesættelse af kontradiktionsprincippet,
         (ii) tilsidesættelse af begrundelsespligten, (iii) tilsidesættelse af artikel 95, stk. 5, EF og (iv) tilsidesættelse af forsigtighedsprincippet.
         Af disse anbringender er det kun det første og tredje anbringende, som udtrykkeligt er gjort gældende under appelsagen, om
         end forsigtighedsprincippet også er blevet påberåbt som led i argumentationen.
      
       Tilsidesættelse af kontradiktionsprincippet
      33.      Sagsøgerne gjorde gældende under sagen ved Retten i Første Instans, at Kommissionen ikke gav dem lejlighed til at fremføre
         deres synspunkter før vedtagelsen af den anfægtede beslutning. De anførte endvidere, at selv om Domstolen i sagen Danmark
         mod Kommissionen (21) fastslog, at kontradiktionsprincippet ikke gælder under en artikel 95-procedure, måtte omstændighederne i den foreliggende
         sag føre til et andet resultat. For det første vedrørte sagen Danmark mod Kommissionen en ansøgning om fravigelse i henhold
         til artikel 95, stk. 4, EF vedrørende en national foranstaltning, som i forvejen var i kraft, hvorimod Kommissionen i den
         foreliggende sag kunne have fortsat proceduren i medfør af artikel 95, stk. 6, tredje afsnit, EF for at give medlemsstaten
         mulighed for at fremføre sine synspunkter, da den anmeldte foranstaltning stadig var på forslagsstadiet. For det andet havde
         Kommissionen i den foreliggende sag indhentet en sagkyndig erklæring fra EFSA, som den baserede sin beslutning på. Den burde
         derfor have givet Østrig mulighed for at fremføre sine synspunkter vedrørende EFSA’s udtalelse (22).
      
      34.      Retten i Første Instans bemærkede, at Domstolen i dommen i sagen Danmark mod Kommissionen lagde vægt på, at den i artikel
         95, stk. 4, EF fastsatte procedure var iværksat af en medlemsstat, og at Kommissionen alene traf sin beslutning som en reaktion
         herpå. Således kunne medlemsstaten i sin ansøgning kommentere den beslutning, som den ønskede truffet, og var forpligtet til
         at angive grundene til at opretholde de pågældende nationale bestemmelser. Kommissionen skal have mulighed for inden for den
         fastsatte frist at indhente de nødvendige oplysninger uden på ny at skulle høre medlemsstaten. Endvidere skal de nationale
         undtagelsesbestemmelser ifølge artikel 95, stk. 6, andet og tredje afsnit, EF betragtes som godkendt, hvis Kommissionen ikke
         træffer afgørelse inden en bestemt frist, og denne frist kan ikke forlænges, såfremt der er risiko for menneskers sundhed.
         Traktatens ophavsmænd har således ønsket, at den fastsatte procedure skal afsluttes hurtigt. Dette formål kunne vanskeligt
         forenes med et krav om yderligere udveksling af oplysninger og argumenter (23).
      
      35.      Retten i Første Instans fandt, at de samme betragtninger måtte have gyldighed for proceduren i henhold til artikel 95, stk. 5,
         EF. Også denne procedure iværksættes af den medlemsstat, der anmelder den pågældende foranstaltning, og som kan kommentere
         den beslutning, der ønskes truffet, og denne procedure skal afsluttes hurtigt. Den omstændighed, at de nationale foranstaltninger
         stadig er på udkaststadiet, betyder ikke, at kontradiktionsprincippet finder anvendelse, og kravet om hurtighed er ikke mindre
         påtrængende, når den nationale foranstaltning endnu ikke er trådt i kraft. Artikel 95, stk. 6, EF gælder uden forskel, uanset
         om foranstaltningerne er i kraft eller på forslagsstadiet. Kommissionen kan derfor kun forlænge fristen for beslutningens
         vedtagelse, hvis det er nødvendigt på grund af sagens kompleksitet, og såfremt der ikke er nogen risiko for menneskers sundhed,
         og ikke alene med det formål at give medlemsstaten mulighed for at fremsætte sine bemærkninger (24).
      
      36.      Retten bemærkede endvidere, at både proceduren i henhold til artikel 95, stk. 4 og 5, EF skal sikre, at ingen medlemsstat
         anvender nationale bestemmelser, som er undtagelser fra harmoniserede regler, uden at have opnået Kommissionens godkendelse.
         Efter begge procedurer gælder, at de pågældende foranstaltninger ikke kan anvendes, så længe Kommissionen ikke har vedtaget
         sin beslutning. Hvad angår artikel 95, stk. 5, EF skyldes dette selve beskaffenheden af de pågældende foranstaltninger, der
         stadig kun foreligger i udkast. Hvad angår artikel 95, stk. 4, EF skyldes det formålet med den heri fastlagte procedure: harmoniseringsforanstaltninger
         vedrørende det interne markeds oprettelse og funktion vil nemlig ikke få den tilsigtede virkning, hvis medlemsstaterne fortsat
         havde mulighed for ensidigt at anvende nationale bestemmelser, som fraviger disse foranstaltninger (25).
      
      37.      Da kontradiktionsprincippet ikke fandt anvendelse, var det irrelevant, at Kommissionen ikke nøjedes med at træffe afgørelse
         på grundlag af de af Østrig fremsendte oplysninger, men anmodede EFSA om en udtalelse, som den lagde til grund for den anfægtede
         beslutning. Den omstændighed, at kontradiktionsprincippet ikke fandt anvendelse, betød endvidere ikke, at Kommissionen alene
         var forpligtet til at træffe afgørelse på grundlag af de oplysninger, der var indgivet til støtte for anmodningen om fravigelse.
         Det fremgik tværtimod af dommen i sagen Danmark mod Kommissionen, at Kommissionen skal være i stand til inden for den indrømmede
         frist at opnå de oplysninger, der viser sig nødvendige, uden at være forpligtet til på ny at høre medlemsstaten (26).
      
      38.      Retten i Første Instans forkastede derfor dette anbringende.
      
       Tilsidesættelse af artikel 95, stk. 5, EF
      39.      Ved Retten i Første Instans gjorde sagsøgerne endvidere gældende, at betingelserne i artikel 95, stk. 5, EF var opfyldt. Den
         anmeldte foranstaltning skulle beskytte miljøet, den var baseret på et nyt videnskabeligt belæg og den var begrundet i et
         problem, der var specifikt for Østrig og var i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet (27).
      
      40.      Retten i Første Instans bemærkede, at ifølge artikel 95, stk. 4, EF skal opretholdelse af gældende nationale bestemmelser
         være begrundet i vigtige behov, hvortil der henvises i artikel 30 EF, eller som vedrører miljøbeskyttelse eller beskyttelse
         af arbejdsmiljøet. Ifølge artikel 95, stk. 5, EF skal indførelsen af nye nationale bestemmelser være baseret på nyt videnskabeligt
         belæg vedrørende miljøbeskyttelse eller beskyttelse af arbejdsmiljøet på grund af et problem, der er specifikt for den pågældende
         medlemsstat, og som viser sig efter vedtagelsen af harmoniseringsforanstaltningen (28).
      
      41.      Forskellen mellem de to tilfælde er, at fællesskabslovgiver i det ene tilfælde kendte de nationale bestemmelser, der gjaldt
         forud for harmoniseringsforanstaltningen, men ikke kunne eller ikke ønskede at lade sig inspirere af bestemmelserne i forbindelse
         med harmoniseringen. Derfor blev det accepteret, at en medlemsstat kan anmode om, at dens egne regler bliver ved med at gælde,
         hvis de er begrundet i vigtige behov, hvortil der henvises i artikel 30 EF, eller som vedrører miljøbeskyttelse eller beskyttelse
         af arbejdsmiljøet. Vedtagelsen af en ny national lovgivning kan i højere grad bringe harmoniseringen i fare. Fællesskabslovgiver
         har i dette tilfælde pr. definition ikke kunnet tage hensyn til de nationale lovbestemmelser i forbindelse med udarbejdelsen
         af harmoniseringsforanstaltningen. I dette tilfælde tages der ikke hensyn til de behov, hvortil der henvises i artikel 30
         EF, og kun grunde vedrørende miljøbeskyttelse eller beskyttelse af arbejdsmiljøet kan accepteres på betingelse af, at medlemsstaten
         fremlægger et nyt videnskabeligt bevis, og at det er nødvendigt at indføre nye nationale bestemmelser på grund af et problem,
         der er specifikt for den pågældende medlemsstat, og som viser sig efter vedtagelsen af harmoniseringsforanstaltningen (29).
      
      42.      Videre bemærkede Retten, at det er medlemsstaten, som har bevisbyrden for, at betingelserne for anvendelsen af artikel 95,
         stk. 5, EF er opfyldt (30). Det påhvilede således i den foreliggende sag Østrig at bevise på grundlag af nyt videnskabeligt belæg, at miljøbeskyttelsesniveauet
         i direktiv 2001/18 ikke var acceptabelt på grund af et problem, der var specifikt for Østrig, og som viste sig efter direktivets
         vedtagelse (31).
      
      43.      I sin beslutning havde Kommissionen forkastet argumentet om, at der forelå et specifikt problem som omhandlet i artikel 95,
         stk. 5, EF, idet den gjorde gældende, at det klart fremgik af anmeldelsen, at små landbrug ikke var specifikt for Land Oberösterreich,
         men var et kendetegn, som var fælles for alle medlemsstater. Kommissionen tilsluttede sig også EFSA’s konklusioner, navnlig
         konklusionen om, at »[d]e forelagte videnskabelige beviser [ikke] indeholdt nye eller unikt lokale videnskabelige oplysninger
         om virkninger på miljø eller sundhed fra eksisterende eller fremtidige GMO-afgrøder eller ‑dyr«, ligesom der ikke var fremlagt
         »videnskabelige beviser på, at dette område i Østrig har usædvanlige eller enestående økosystemer, som kræver andre risikovurderinger
         end dem, der gennemføres for Østrig som helhed eller for andre tilsvarende områder i Europa« (32).
      
      44.      Retten fandt ikke, at sagsøgerne havde fremlagt overbevisende argumenter, der gav grundlag for at nære tvivl om holdbarheden
         af vurderingerne, men havde begrænset sig til at fremhæve landbrugenes ringe størrelse og vigtigheden af økologisk landbrug
         i Land Oberösterreich. Der var ikke fremlagt dokumentation til støtte for en underkendelse af EFSA’s konklusion om, at Land
         Oberösterreich ikke var godtgjort at have usædvanlige eller enestående økosystemer, som krævede andre risikovurderinger end
         dem, der foretages for Østrig som helhed eller andre tilsvarende områder i Europa. Under retsmødet var sagsøgerne ikke i stand
         til at redegøre for, om tilstedeværelsen af GMO overhovedet var påvist i Land Oberösterreich. Land Oberösterreich gjorde gældende,
         at den anmeldte foranstaltning skyldtes, at en aftale mellem medlemsstaterne om midlertidigt ikke at udstede tilladelser til
         GMO snart ville ophøre (33). Sådanne hensyn kunne ikke afkræfte berettigelsen af de konkrete vurderinger i den anfægtede beslutning (34).
      
      45.      Retten i Første Instans forkastede derfor argumenterne til anfægtelse af Kommissionens vurderinger med hensyn til, om der
         forelå et specifikt problem i den medlemsstat, som havde anmeldt foranstaltningen. Da betingelserne i artikel 95, stk. 5,
         EF er kumulative, var det tilstrækkeligt til at afslå ansøgningen om fravigelse, at blot én af betingelserne ikke var opfyldt
         (35). Retten forkastede derfor i det hele dette anbringende.
      
      46.      Som følge heraf blev det fjerde anbringende om tilsidesættelse af forsigtighedsprincippet forkastet som værende uden betydning
         for sagens afgørelse. Da betingelserne efter artikel 95, stk. 5, EF for at efterkomme ansøgningen ikke var opfyldt, havde
         Kommissionen ikke andre muligheder end at afslå ansøgningen (36).
      
       Argumenterne i appelsagen
      47.      De to appelsager er meget ens og endog i vidt omfang enslydende, om end den sag, som er anlagt af Republikken Østrig, er noget
         mere fuldstændig. Det tjener derfor næppe noget formål at behandle dem separat.
      
      48.      Den appellerede dom anfægtes af to grunde, nemlig for det første, at der foreligger »rettergangsfejl« – hvormed appellanterne
         også sigter til Rettens behandling af deres tredje anbringende om »tilsidesættelse af artikel 95, stk. 5, EF« – og for det
         andet, at der foreligger en »tilsidesættelse af fællesskabsretten«, hvormed appellanterne anfægter Rettens konklusion vedrørende
         deres kontradiktionsret over for EFSA’s udtalelse.
      
      49.      På grundlag af disse anbringender har appellanterne nedlagt påstand om, at den appellerede dom ophæves og principalt, at den
         anfægtede beslutning annulleres, subsidiært, at sagen hjemvises til Retten i Første Instans til en fornyet og mere indgående
         behandling.
      
       Rettergangsfejl
      50.      Appellanterne har gjort gældende, at de godtgjorde i deres stævninger under sagen i første instans, at alle betingelserne
         i artikel 95, stk. 5, EF var opfyldt. Navnlig godtgjorde de, at der forelå et problem, som var »specifikt« (hvilket ikke er
         det samme som »unikt«) for Oberösterreich. Selv om der findes lignende landbrugsstrukturer inden for andre områder af Fællesskabet,
         er det et faktum, at landbrugsvirksomhed i Oberösterreich er kendetegnet ved særlig små arealer og en særlig stor procentvis
         andel af økologiske landbrug, hvilket indebærer, at anvendelsen af sædvanlige metoder er utilstrækkelige til at forebygge
         spredning af GMO. Da Retten i Første Instans forkastede anbringendet med den begrundelse, at denne ene betingelse ikke var
         opfyldt, burde den have foretaget en mere indgående prøvelse af argumenterne og ikke blot følge Kommissionens og EFSA’s opfattelse.
         Den burde heller ikke uden videre have afvist at undersøge, om de øvrige betingelser i artikel 95, stk. 5, EF var opfyldt.
      
      51.      Østrig har gjort gældende, at nyt videnskabeligt belæg udgør et afgørende element i artikel 95, stk. 5, EF, og at forsigtighedsprincippet
         ikke må overses. Kommissionen foretog imidlertid ikke en grundig videnskabelig risikovurdering. Den anmodede heller ikke EFSA
         om at behandle det afgørende spørgsmål i Østrigs argumentation, nemlig sameksistensen mellem GMO og naturlige afgrøder, selv
         om den helt og holdent baserede sin beslutning på EFSA’s udtalelse. Dette afgørende spørgsmål, som er stærkt omtvistet, således
         som det fremgår af diskussioner i Rådet, blev således hverken undersøgt af Kommissionen eller Retten i Første Instans. Da
         det videnskabelige belæg overhovedet ikke blev undersøgt på grundlag af forsigtighedsprincippet, tilsidesatte Retten i Første
         Instans sin begrundelsespligt.
      
      52.      Appellanterne har også kritiseret Retten i Første Instans for at have baseret sig på den omstændighed, at der ikke var fremlagt
         bevis for forekomsten af GMO i Oberösterreich. Da fællesskabslovgiver er forpligtet til at »bygge på et højt beskyttelsesniveau«
         ved den indbyrdes tilnærmelse af lovgivning om sundhed, sikkerhed, miljøbeskyttelse og forbrugerbeskyttelse (37), kan det ikke være rigtigt, at en medlemsstat først kan påberåbe sig artikel 95, stk. 4 og 5, EF, når skaden er indtruffet.
      
      53.      Forsømmelsen af at foretage en indgående undersøgelse af det videnskabelige bevis udgør efter appellanternes opfattelse en
         tilsidesættelse såvel af kontradiktionsprincippet som af begrundelsespligten.
      
      54.      Kommissionen har gjort gældende, at disse argumenter er helt ubegrundede, i det omfang det herved gøres gældende, at der foreligger
         en rettergangsfejl i form af en utilstrækkelig begrundelse. Hvad angår anbringendet om »tilsidesættelse af fællesskabsretten«
         har den taget stilling til appellanternes kritik af Rettens begrundelse på dette punkt.
      
      55.      Kommissionen har først sammenfattet den appellerede doms præmis 63-67, således som det er angivet i det følgende (38). Da det ifølge fast retspraksis påhviler den medlemsstat, som påberåber sig artikel 95, stk. 5, EF, at bevise, at betingelserne
         for at imødekomme ansøgningen er opfyldt, var det nødvendigt at undersøge, om det var en fejlagtig antagelse i den anfægtede
         beslutning, at der ikke blev fremlagt et sådant bevis. Beslutningen var baseret på konstateringerne af, at der findes små
         landbrug i alle medlemsstaterne, og at der ikke ifølge EFSA var fremlagt videnskabelig dokumentation for, at Oberösterreich
         havde et usædvanligt eller enestående økosystem, som krævede en anden risikovurdering end dem, der foretages for Østrig som
         helhed eller for andre tilsvarende områder i Europa. Sagsøgerne havde ikke fremlagt nogen dokumentation, der kunne rejse tvivl
         om holdbarheden af denne vurdering, men blot understreget landbrugenes ringe størrelse og betydningen af økologisk landbrug
         i Oberösterreich. De generelle hensyn, som sagsøgerne havde fremført, var derfor ikke egnede til at afkræfte de konkrete vurderinger
         i den anfægtede beslutning. Efter Kommissionens opfattelse var denne begrundelse fuldt ud tilfredsstillende.
      
      56.      For det andet har Kommissionen gjort gældende, at betingelsen om »nyt videnskabeligt belæg« og »miljøbeskyttelse« ikke er
         elementer, som indgår i et »specifikt problem«, men at alle disse tre betingelser skal være opfyldt for at anvende artikel
         95, stk. 5, EF, og at ansøgningen må afslås, hvis en af dem ikke er opfyldt.
      
      57.      For det tredje har Kommissionen gjort gældende, at det er forklaret i den appellerede doms præmis 71, hvorfor forsigtighedsprincippet
         er uden betydning for sagens afgørelse, og at dette ikke er blevet anfægtet under sagen, i hvert fald hverken udtrykkeligt
         eller ved fremlæggelse af underbyggede argumenter herimod.
      
      58.      For det fjerde er ifølge Kommissionen betragtninger vedrørende dens påståede undladelser eller diskussioner i Rådet uden betydning
         for spørgsmålet, om den appellerede dom er behæftet med en retlig fejl.
      
      59.      Endelig anfører Kommissionen, at spørgsmålet om en retfærdig rettergang er uden betydning i denne sammenhæng, da det ikke
         er gjort gældende, at dette princip er blevet tilsidesat under sagen ved Retten i Første Instans.
      
       Tilsidesættelse af fællesskabsretten
      60.      Appellanterne har gjort gældende, at Retten i Første Instans fejlagtigt fastslog, at betragtningen i dommen i sagen Danmark
         mod Kommissionen, hvorefter kontradiktionsprincippet ikke gælder i forbindelse med artikel 95, stk. 4, EF, også havde gyldighed
         i forbindelse med artikel 95, stk. 5, EF.
      
      61.      Begge de to sager, som Retten i Første Instans henviste til til støtte for sin betragtning på dette punkt (39), vedrørte den tidligere bestemmelse i EF-traktatens artikel 100 A, stk. 4, som ikke sondrer mellem allerede gældende bestemmelser
         og nye bestemmelser, som skal vedtages.
      
      62.      I den nugældende bestemmelse i artikel 95, stk. 4 og 5, EF skelnes der mellem disse to situationer. En national bestemmelse,
         som er i kraft, holder ikke op med at gælde, når der indføres en fællesskabsretlig harmoniseringsforanstaltning, som bestemmelsen
         er uforenelig med. Hvis ikke den nationale bestemmelse godkendes af Kommissionen – og indtil dette sker – kan den ikke anvendes,
         såfremt den er uforenelig med fællesskabsforanstaltningen, men kan være anvendelig i andre tilfælde. Denne sameksistens med
         harmoniseringsforanstaltningen giver anledning til usikkerhed og skaber således en uopsættelig situation af den slags, som
         forelå i sagen Danmark mod Kommissionen. I det omfang sagen vedrører foreslåede bestemmelser, har Fællesskabet ikke et særskilt
         behov for en hurtig afgørelse.
      
      63.      Appellanterne anfægter også Rettens udtalelse i den appellerede doms præmis 67 om, at »sagsøgerne ikke [har] fremhævet forhold
         til støtte for en underkendelse af EFSA’s konklusion [...]«. Det, som var omtvistet ved Retten i Første Instans, var Kommissionens
         konstateringer af faktum. Appellanterne har aldrig haft lejlighed til at anfægte EFSA’s konklusioner, der ikke bør vurderes,
         som om de hidrørte fra Kommissionen, men som en uafhængig ekspertudtalelse, som Østrig burde have haft lejlighed til at udtale
         sig om. Det er uforeneligt med Kommissionens ansvar for at træffe beslutning i henhold til artikel 95, stk. 5, EF, at Kommissionen
         uden videre godtog disse konklusioner.
      
      64.      Efter appellanternes opfattelse var dommen i sagen Danmark mod Kommissionen derfor ikke relevant, og den af Retten i Første
         Instans trufne afgørelse var i strid med fællesskabsrettens kontradiktionsprincip (og retten til en retfærdig rettergang i
         henhold til artikel 6 i den europæiske menneskerettighedskonvention).
      
      65.      Endelig anfører appellanterne, at Retten i Første Instans tillige tilsidesatte fællesskabsretten ved at basere sine betragtninger
         på en fejlagtig fortolkning af udtrykket »specifik« i artikel 95, stk. 5, EF.
      
      66.      Kommissionen har først behandlet påstanden om tilsidesættelse af kontradiktionsprincippet eller retten til en retfærdig rettergang.
         Ifølge den henviste Retten i Første Instans alene til dommen i sagen Danmark mod Kommissionen til støtte for at fastslå, at
         det følger af det indre markeds krav, at medlemsstaterne ikke kan anvende regler, som fraviger en harmoniseringsforanstaltning
         uden Kommissionens godkendelse. Der er på dette punkt ingen forskel mellem artikel 95, stk. 4, EF og artikel 95, stk. 5, EF.
         En længere debat er ligeledes uønskværdig, og behovet for en klargørelse og sikkerhed er lige stor i de to tilfælde. I andre
         henseender sammenblander appellanterne tilsyneladende retten til kontradiktion under den administrative procedure og retten
         til kontradiktion under sagen ved Retten i Første Instans, og i denne udstrækning er deres argumenter uden betydning eller
         kan ikke realitetsbehandles.
      
      67.      For det andet har Kommissionen fremhævet, at det ikke er nødvendigt under appelsagen at undersøge i detaljer, hvad der kan
         udgøre et »specifikt problem«, da betingelsen om, at der skal foreligge et »nyt videnskabeligt belæg«, ikke er opfyldt.
      
      68.      Endvidere anfører Kommissionen, at det ikke er overraskende, at der ikke findes et sådant videnskabeligt belæg, da Østrig
         den 7. november 2005 anmeldte et helt andet lovforslag for Oberösterreich til Kommissionen (40), et lovforslag, som i lighed med de tidligere lovforslag, der var anmeldt af andre medlemsstater eller andre østrigske delstater,
         ikke havde til formål at indføre et generelt forbud mod GMO, men at indføre særlige foranstaltninger for at forhindre kontaminering
         af ikke-genmodificerede afgrøder. Kommissionen havde ingen principielle indvendinger mod sådanne foranstaltninger (41).
      
       Gennemgang
       Indledende bemærkninger
      69.      Kommissionens befuldmægtigede begyndte sit indlæg under den mundtlige forhandling med at minde om, at den foreliggende sag
         er en appelsag ved Domstolen, og at dens rækkevidde er afgrænset af sagens karakter. Det er sikkert nyttigt at have denne
         omstændighed for øje og vurdere den i sammenhæng hermed.
      
      70.      Domstolens opgave er at fastslå, om appellanterne har godtgjort, at der er begået rettergangsfejl eller nogen retlige fejl
         i den anfægtede dom, som medfører, at den må ophæves.
      
      71.      Retten i Første Instans’ opgave var at afgøre, om sagsøgerne havde godtgjort, at Kommissionens beslutning var behæftet med
         en væsentlig procedurefejl, retlig fejl eller et åbenbart fejlskøn, som kunne begrunde, at den blev annulleret.
      
      72.      Kommissionens opgave var at afgøre, om Østrig havde begrundet sin ansøgning i henhold til artikel 95, stk. 5, EF ved at fremlægge
         nyt videnskabeligt belæg vedrørende miljøbeskyttelse eller beskyttelse af arbejdsmiljøet på grund af et problem, der er specifikt
         for denne medlemsstat, og som har vist sig efter vedtagelsen af direktiv 2001/18.
      
      73.      Jeg skal for det første bemærke, at ingen af disse opgaver indebærer, at der i egentlig forstand træffes beslutning om, hvad
         der er – eller ikke er – god miljøpolitik. Hvad angår Fællesskabets politik skal sådanne beslutninger vedtages i forening
         af Parlamentet og Rådet efter forslag fra Kommissionen (som her udøver en anden funktion) og efter høring af Det Økonomiske
         og Sociale Udvalg og Regionsudvalget (42). Medlemsstaterne bestemmer selv den nationale miljøpolitik inden for deres kompetenceområde.
      
      74.      Min anden indledende bemærkning vedrører Kommissionens argument om, at appellanterne ved fremførelsen af appelgrundene i et
         vist omfang har sammenblandet anbringenderne om, at der er »begået rettergangsfejl«, og om at »fællesskabsretten [er overtrådt]«.
         Jeg er enig i dette synspunkt, men mener ikke, det har nogen afgørende betydning. Hvis et anbringende under appelsagen kan
         gøres gældende, er det uden betydning, om appellanten har betegnet det korrekt. Så vidt jeg kan se, falder alle de argumenter,
         som appellanterne har fremført, ind under den gruppe af anbringender, som kan gøres gældende ifølge artikel 58 i Domstolens
         statut. Endvidere skal jeg bemærke, som anført af Kommissionen, at appellanterne ikke udtrykkeligt har anfægtet Retten i Første
         Instans’ konstatering af, at deres anbringender om tilsidesættelse af forsigtighedsprincippet var uden betydning for sagen.
         Efter min opfattelse afskærer det dem dog ikke fra at påberåbe sig dette princip i forbindelse med deres anfægtelse af andre
         aspekter af dommen.
      
      75.      Appellanternes anbringender er i det væsentlige, at Retten i Første Instans
      
      –        fejlagtigt frifandt Kommissionen for deres påstande om, at kontradiktionsprincippet blev tilsidesat, fordi Kommissionen baserede
         sig på EFSA’s udtalelse, men ikke gav dem lejlighed til at kommentere denne
      
      –        fejlfortolkede udtrykket »et problem, der er specifikt« for en medlemsstat eller en region, idet den ikke foretog en behørig
         gennemgang af de herom fremførte anbringender og dermed gav en utilstrækkelig begrundelse for sit resultat
      
      –        ikke behandlede anbringenderne på grundlag af forsigtighedsprincippet.
      76.      Jeg skal behandle de to første anbringender i den angivne rækkefølge og i den forbindelse vurdere, om forsigtighedsprincippet
         muligvis kan være relevant.
      
       Kontradiktionsprincippet
      77.      Retten i Første Instans fastslog i den appellerede doms præmis 45, at »kontradiktionsprincippet ikke [kan finde] anvendelse
         på den i sagen omhandlede procedure« og gentog hermed Domstolens udtalelse i præmis 50 i dommen i sagen Danmark mod Kommissionen.
         Det kan her være nyttigt at tænke over, hvorledes »kontradiktionsprincippet« skal forstås i denne sammenhæng. Den engelske
         version af begge domme taler her om »right to be heard«, mens den franske version anvender udtrykket »principe du contradictoire«,
         hvilket udtryk (der genfindes i de øvrige sprogversioner) kan have andre bibetydninger. Appellanterne henviser til menneskerettighedskonventionens
         artikel 6, hvorefter enhver er berettiget til en retfærdig og offentlig rettergang, når der skal træffes afgørelse i en strid
         om hans borgerlige rettigheder eller om en mod ham rettet anklage for en forbrydelse.
      
      78.      Begrebet »principe du contradictoire«, som på latin ofte betegnes som princippet om audi alteram partem eller audiatur et altera pars – gælder naturligvis først og fremmest inden for kontradiktoriske procedurer, hvori modstående parter skal have mulighed
         for at imødegå modpartens påstande, før det dømmende organ træffer afgørelse. Typiske eksempler herpå er civilretlige tvister,
         voldgift og straffesager – og naturligvis direkte søgsmål for Retten i Første Instans (43).
      
      79.      I mere vid forstand gælder princippet bl.a. også i sager, hvor en persons rettigheder eller interesser kan blive berørt af
         en procedure, som en myndighed indleder mod den pågældende, og hvori han skal have mulighed for at udtale sig om de omstændigheder,
         som myndigheden agter at tage hensyn til. Det gælder således straffesager iværksat af en anklagemyndighed og mange administrative
         sager – på EU-området kan f.eks. nævnes Kommissionens undersøgelser i konkurrence- og dumpingsager eller traktatbrudsprocedurer
         i henhold til artikel 226 EF.
      
      80.      Situationen i den foreliggende sag er forskellig derved, at proceduren er iværksat af en medlemsstat, som er forpligtet til
         at angive sine grunde til, at den ønsker at fravige en harmoniseret lovgivning, og som kan fremlægge en så fuldstændig redegørelse
         og så meget dokumentation til støtte herfor, som den finder hensigtsmæssigt. Ansøgningen indgives til Kommissionen, som skal
         bedømme grundene og det fremlagte bevis og derpå træffe afgørelse. Høringen af medlemsstaten sker derfor i princippet på dennes
         eget initiativ, og der er ingen modpart.
      
      81.      Appellanterne ønsker i det væsentlige fastslået, at de var berettiget til at udtale sig om EFSA’s bedømmelse af ansøgningen,
         før den endelige beslutning blev truffet. Det er måske ikke så vigtigt at afgøre, om dette korrekt kan beskrives som en »right
         to be heard« eller som et »principe du contradictoire«, som at være helt på det rene med, hvad sagen drejer sig om.
      
      82.      Den væsentligste hindring for at anerkende denne ret er Domstolens dom i sagen Danmark mod Kommissionen og de heri indeholdte
         betragtninger. Appellanterne har ikke gjort gældende under sagen, at retspraksis bør ændres, men at den bør begrænses til
         den sammenhæng, hvori afgørelsen blev truffet, nemlig artikel 95, stk. 4, EF og ikke artikel 95, stk. 5, EF. Jeg finder ikke,
         at deres argumentation herfor er overbevisende.
      
      83.      De relevante præmisser i dommen i sagen Danmark mod Kommissionen lyder således:
      
      »42      […] [I]ngen bestemmelse fastsætter, at kontradiktionsprincippet skal anvendes i den beslutningsprocedure, der er fastsat i
         artikel 95, stk. 4 og 6, EF, og som sigter mod godkendelse af nationale bestemmelser, der fraviger en harmoniseringsforanstaltning,
         der er vedtaget på fællesskabsplan.
      
      43      Der foreligger heller ingen bestemmelse, som inden for rammerne af denne procedure pålægger Kommissionen at indhente udtalelser
         fra de øvrige medlemsstater, således som den har gjort det i den foreliggende sag.
      
      44      Det skal derfor undersøges, om kontradiktionsprincippet, navnlig i det tilfælde, hvor der er blevet anmodet om sådanne udtalelser,
         finder anvendelse, selv om der ikke findes særlige bestemmelser herom.
      
      45      Kontradiktionsprincippet, som Domstolen skal sikre overholdelsen af, pålægger den offentlige myndighed at høre de pågældende,
         før der træffes en beslutning, som berører dem (dom af 10.7.2001, sag C-315/99 P, Ismeri Europa mod Revisionsretten, Sml. I, s. 5281, præmis 28).
      
      46      Ifølge Domstolens praksis finder princippet om retten til forsvar, som kontradiktionsprincippet er tæt forbundet med, ikke
         kun anvendelse i forhold til borgerne, men også i forhold til medlemsstaterne. For så vidt angår de sidstnævnte er princippet
         om retten til forsvar blevet anerkendt i forbindelse med sager iværksat af en fællesskabsinstitution mod den berørte medlemsstat,
         hvilket gælder for sager på området for kontrol med statsstøtte eller tilsyn med medlemsstaternes adfærd for så vidt angår
         offentlige virksomheder (jf. f.eks. dom af 12.2.1992, forenede sager C-48/90 og C-66/90, Nederlandene m.fl. mod Kommissionen, Sml. I, s. 565, præmis 44, og af 5.10.2000, sag C-288/96, Tyskland mod Kommissionen, Sml. I, s. 8237, præmis 99).
      
      47      Den i artikel 95, stk. 4 og 6, EF fastsatte procedure iværksættes imidlertid ikke af en fællesskabsinstitution, men af en
         medlemsstat, idet fællesskabsinstitutionens beslutning kun træffes som en reaktion på statens handling.
      
      48      Denne procedure indledes på anmodning fra en medlemsstat, der ønsker godkendelse af nationale bestemmelser, der fraviger en
         harmoniseringsforanstaltning truffet på fællesskabsplan. Medlemsstaten kan i sin ansøgning, således som det udtrykkeligt fremgår
         af artikel 95, stk. 4, EF, der forpligter medlemsstaten til at angive grundene til opretholdelsen af de omhandlede nationale
         bestemmelser, frit udtale sig om den beslutning, som den ansøger om vedtagelse af. Kommissionen skal på sin side være i stand
         til, inden for den indrømmede frist, at opnå de oplysninger, der viser sig nødvendige, uden at være forpligtet til på ny at
         høre den ansøgende medlemsstat.
      
      49      Denne konklusion bekræftes for det første af den bestemmelse, der findes i artikel 95, stk. 6, andet afsnit, EF, ifølge hvilken
         de nationale undtagelsesbestemmelser betragtes som godkendt, hvis Kommissionen ikke træffer afgørelse inden for en bestemt
         frist. For det andet bekræftes konklusionen af stk. 6, tredje afsnit, i henhold til hvilket denne frist ikke kan forlænges,
         hvis der foreligger risiko for menneskers sundhed. Det fremgår heraf, at traktatens ophavsmænd såvel i den ansøgende medlemsstats
         interesse som i interessen i det indre markeds rette funktion har ønsket, at den i artiklen fastsatte procedure afsluttes
         hurtigt. Dette formål kan vanskeligt forenes med et krav, der gør det nødvendigt at forlænge udvekslingen af oplysninger og
         argumenter.
      
      50      Det følger heraf, at kontradiktionsprincippet ikke finder anvendelse på den i artikel 95, stk. 4 og 6, EF fastsatte procedure
         […]«
      
      84.      Når jeg sammenholder disse præmisser med bestemmelserne i artikel 95, stk. 4-6, EF som helhed, kan jeg ikke se, hvorfor det,
         der er anført vedrørende artikel 95, stk. 4, ikke også skulle gælde for artikel 95, stk. 5. Domstolens betragtninger var ikke
         først og fremmest baseret på Fællesskabets interesse i en hurtig afgørelse, som måske ikke spiller ind, hvis foranstaltningerne
         endnu ikke var i kraft, og medlemsstaten ikke fandt spørgsmålet uopsætteligt. Betragtningerne skyldes snarere, for det første,
         at det er medlemsstaten, som indleder proceduren, og at denne kan forventes at fremlægge alt relevant bevismateriale og alle
         relevante argumenter i forbindelse med sin ansøgning, i modsætning til den situation, som foreligger, hvor der over for en
         part iværksættes en procedure, som kan føre til pålæggelse af en sanktion, og for det andet, at artikel 95, stk. 6, ikke indeholder
         andre bestemmelser end bestemmelsen om, at de foreslåede bestemmelser skal betragtes som godkendt, hvis Kommissionen ikke
         har afslået dem inden tidsfristen. Denne tidsfrist giver ikke mulighed for en forlænget drøftelse, men kun for en forlængelse
         en enkelt gang (efter Kommissionens skøn), hvis det er begrundet i spørgsmålets kompleksitet, eller hvis der ikke foreligger
         risiko for menneskers sundhed.
      
      85.      Appellanternes opfattelse støttes heller ikke af, at Retten i Første Instans også henviste til domme vedrørende den tidligere
         bestemmelse i EF-traktatens artikel 100 A, stk. 4 (44), som ikke sondrede mellem bestemmelser, der allerede var i kraft før vedtagelsen af harmoniseringsdirektivet, og bestemmelser,
         som skulle indføres efter dette tidspunkt. I givet fald måtte denne omstændighed snarere bekræfte, at der gælder de samme
         principper i de to tilfælde.
      
      86.      Jeg er derfor af den opfattelse, at appellanterne ikke har godtgjort, at Retten i Første Instans har begået en retlig fejl
         ved at anvende gældende retspraksis vedrørende kontradiktionsprincippet (45).
      
      87.      Da dommen i sagen Danmark mod Kommissionen blev afsagt af Domstolens plenum, vil det ikke være korrekt, at den afdeling, som
         behandler den foreliggende sag, tager retspraksis op til fornyet overvejelse, men må foretrækkes at henvise sagen til Store
         Afdeling. Som tidligere angivet har appellanterne dog ikke opfordret Domstolen til at tage retspraksis op til fornyet overvejelse,
         hvilket jeg dog under alle forhold heller ikke finder, at der er anledning til.
      
      88.      Kommissionens beslutning kan indbringes for Retten i Første Instans, hvor der er mulighed for at udveksle processkrifter i
         to omgange og gennemføre en fuld mundtlig forhandling. Der er dermed fuldt ud mulighed for at gennemføre en retfærdig og offentlig
         rettergang for en uafhængig og upartisk domstol, som er oprettet ved lov, således som det kræves ifølge den europæiske menneskerettighedskonventions
         artikel 6, stk. 1.
      
      89.      Der er dog grund til at nævne en anden dom, afsagt af Domstolens plenum, som ved første øjekast tilsyneladende er i strid
         med dommen i sagen Danmark mod Kommissionen, nemlig Technische Universität München (46). I denne sag ansøgte et universitet om toldfri indførsel af videnskabelige instrumenter og apparater med den begrundelse,
         at der ikke blev fremstillet tilsvarende apparater inden for Fællesskabet. Ansøgningen skulle indeholde detaljerede grunde
         til, at apparater inden for Fællesskabet ikke ville være egnede til det særlige videnskabelige arbejde, som skulle udføres.
         Ansøgningen blev henvist til Kommissionen, som indhentede udtalelse fra en ekspertgruppe, hvis udtalelse Kommissionen var
         bundet af. Ekspertgruppen nåede frem til en negativ konklusion efter at have taget hensyn til en skrivelse fra en EU-producent
         af tilsvarende udstyr, som universitetet ikke havde haft lejlighed til at udtale sig om.
      
      90.      Domstolen fastslog, at Kommissionens beslutning var ugyldig, og udtalte herom i dommens præmis 25:
      
      »Retten til at blive hørt (47) under en sådan administrativ procedure er derfor kun tilgodeset, såfremt den pågældende under proceduren for Kommissionen får lejlighed
         til selv at tage stilling til og at udtale sig om relevansen af de faktiske omstændigheder samt i givet fald til de for fællesskabsinstitutionen
         foreliggende dokumenter. Dette krav blev ikke overholdt, da den anfægtede beslutning blev vedtaget.«
      
      91.      Selv om omstændighederne i nævnte sag kan sammenlignes med omstændighederne i den foreliggende sag, og retspraksis tilsyneladende
         støtter appellanternes påstande, mener jeg, at der er forskel på de to sager. Spørgsmålet i sagen Technische Universität München
         var ikke, at appellanten ikke fik lejlighed til at imødegå ekspertgruppens konklusion, men at han ikke fik lejlighed til at
         imødegå beviser, som var godtaget af ekspertgruppen og fremlagt af en part, hvis interesser kolliderede med sagsøgerens. Det
         var ikke tilfældet i den foreliggende sag.
      
      92.      Endvidere skal jeg bemærke, at Domstolen i sagen Technische Universität München angav ikke mindre end tre grunde til at kende
         beslutningen ugyldig (48). Ingen af de to øvrige grunde er gjort gældende i den foreliggende appelsag (49). Det bør derfor efter min opfattelse foretrækkes at betragte Technische Universität München som en sag, der utvivlsomt har
         relevans hvad angår den administrative procedure, der finder anvendelse på toldområdet, men at holde sig forskellen mellem
         de to sager klart og ikke forsøge at overføre domskonklusionen i denne sag på kontradiktionsprincippet til den forskellige
         administrative procedure, der finder anvendelse ifølge artikel 95 EF.
      
      93.      Hvad angår appellanternes påstande om, at kontradiktionsprincippet blev tilsidesat for deres vedkommende under sagen ved Retten
         i Første Instans, da denne ikke foretog en tilstrækkelig indgående gennemgang af deres argumenter, finder jeg ikke, at disse
         påstande reelt vedrører kontradiktionsprincippet. Det er nemlig ikke blevet gjort gældende, at de på nogen måde blev nægtet
         retten til at fremføre argumenter eller fremlægge bevis under sagen ved Retten i Første Instans.
      
      94.      I det omfang, appellanterne reelt gør gældende, at Retten i Første Instans drog en forkert konklusion på grundlag af de fremførte
         argumenter og beviser, kan anbringendet kun realitetsbehandles, i det omfang der foreligger en retlig fejl. Jeg skal undersøge
         de forskellige aspekter af dette spørgsmål i forbindelse med gennemgangen af spørgsmålet, om der foreligger et problem, der
         er specifikt for en medlemsstat.
      
      95.      I det omfang appellanterne gør gældende, at Retten i Første Instans helt undlod at undersøge de fremlagte beviser, skal jeg
         gøre nogle enkelte bemærkninger. En sådan undladelse skal efterprøves under en appelsag og kan medføre ophævelse af dommen
         i første instans, såfremt den godtgøres, selv om jeg ikke kender noget tilfælde, hvor spørgsmålet har foreligget i denne form
         (50). I denne sag fremgår det af den appellerede doms præmis 66 og 67, at Retten i Første Instans undersøgte de fremlagte beviser.
         Disse beviser (Müller-rapporten og komité-rapporten (51)) havde været tilgængelige for EFSA og Kommissionen. Som jeg skal forklare nærmere nedenfor, angav sagsøgerne ikke under sagen
         ved Retten i Første Instans, på hvilken måde disse beviser modsagde de konklusioner, som EFSA og Kommissionen nåede frem til.
         Under disse omstændigheder kan Retten ikke efter min opfattelse kritiseres for, at den ikke undersøgte beviserne netop ud
         fra dette synspunkt.
      
      96.      Hvad endelig angår forsigtighedsprincippet vil jeg gerne påpege, at kontradiktionsprincippet, retten til en retfærdig rettergang
         og forpligtelsen til at overholde forhandlingsprincippet bestemmes af sagens karakter og ikke veksler afhængig af det større
         eller mindre behov for forsigtighed. 
      
       »Specifikt« problem
      97.      Appellanterne har i det væsentlige gjort gældende, at Retten i Første Instans ikke foretog en korrekt undersøgelse af de beviser,
         de fremførte til afkræftelse af Kommissionens konklusion om, at der ikke var godtgjort at foreligge et problem, som var specifikt
         for Oberösterreich.
      
      98.      Disse argumenter rejser imidlertid visse problemer, da de anfægter Retten i Første Instans’ bedømmelse af de fremlagte beviser.
         Ifølge artikel 58 i Domstolens statut kan en sådan bedømmelse ikke efterprøves under en appelsag, medmindre det gøres gældende,
         at beviserne er urigtigt gengivet (52).
      
      99.      Appellanterne har dog rejst et relevant punkt (selv om de måske ikke har forfulgt det så langt, som man kunne have forventet)
         ved at gøre gældende, at udtrykket »specifikt« ikke er det samme som »unikt«. Hvis Retten i Første Instans anvendte et fejlagtigt
         retligt kriterium til bedømmelse af beviserne, vil dens dom være behæftet med en mangel på dette punkt, og det vil være nødvendigt
         på ny at gennemgå beviserne på grundlag af et korrekt kriterium.
      
      100. Ved nærmere øjesyn forekommer situationen mig at være temmelig kompliceret, men bringer mig i tvivl om, hvorvidt Rettens betragtninger
         på dette punkt bør opretholdes. Vanskelighederne er af sproglig art og kræver en nærmere forklaring.
      
      101. EFSA’s udtalelse var affattet på engelsk. Følgende forklaring findes på EFSA’s hjemmeside: »English is the authentic language
         of EFSA scientific opinions. In case of doubt, please refer to the English language version of the opinion and its summary«
         (»engelsk er det officielle sprog i EFSA’s videnskabelige udtalelser; i tilfælde af tvivl bedes man henholde sig til den engelske
         sprogversion af udtalelsen og sammendraget heraf«). Hvad angår den her i sagen omhandlede udtalelse synes der ikke at foreligge
         andre fulde versioner heraf end den engelske, men findes et sammendrag på engelsk, fransk, tysk og italiensk.
      
      102. I udtalelsen hedder det bl.a.: (53)
      
      »De forelagte videnskabelige beviser indeholdt ingen nye eller unikt lokale videnskabelige oplysninger om virkninger på miljø
         eller sundhed fra eksisterende eller fremtidige GM-afgrøder eller -dyr.
      
      Der er ikke fremlagt videnskabelige beviser på, at dette område i Østrig har usædvanlige eller enestående økosystemer, som
         kræver andre risikovurderinger end dem, der gennemføres for Østrig som helhed eller for andre tilsvarende områder i Europa.
         Der er ikke fremlagt særlige tilfælde med virkninger af GMO på biodiversiteten, hverken direkte eller gennem ændring af landbrugsmetoderne.«
      
      103. Jeg finder, at det er af betydning, at der er anvendt udtrykkene »uniquely« (»unikt«) og »unique« (»enestående«). De synes
         at indikere – om end det ikke er helt entydigt – at EFSA’s konklusion kan være baseret på den fortolkning, at det er en nødvendig
         betingelse for at fravige direktiv 2001/18, at det godtgøres, at der foreligger et problem i den pågældende medlemsstat eller
         region, som ikke forekommer andre steder.
      
      104. Passagen »ingen nye eller unikt lokale videnskabelige oplysninger« er ikke gengivet i EFSA’s sammendrag af udtalelsen, hvorimod
         passagen »usædvanlige eller enestående økosystemer« er gengivet. De er oversat til fransk og tysk med henholdsvis »écosystèmes
         atypiques ou uniques« og »ungewöhnliche oder einzigartige Ökosysteme«, hvilke udtryk tilsyneladende begge udgør en nøjagtig
         gengivelse af det engelske udtryk.
      
      105. De to afsnit i udtalelsen er citeret »ordret« i den anfægtede af Kommissionen trufne beslutning, hvor det klart fremgår, at
         de har en vis betydning for Kommissionens ræsonnement. Jeg har sat udtrykket »ordret« i anførselstegn, fordi de to afsnit
         er skrevet sammen til ét afsnit, og den franske og tyske version afviger noget fra den engelske, officielle version. »No new
         or uniquely local scientific information« bliver på fransk til »aucune information nouvelle ou spécifiquement locale« – som
         dermed camouflerer en eventuel uoverensstemmelse mellem ordlyden af artikel 95, stk. 5, EF og EFSA’s fortolkning heraf – og
         på tysk til »keine oder nur lokal begrenzte wissenschaftliche Daten«, hvilket giver en helt anden mening, som kan skyldes
         en misforståelse af den engelske version. »Unusual or unique ecosystems« oversættes til fransk med »écosystèmes particuliers
         ou exceptionnels« og til tysk med »ein ungewöhnliches oder einzigartiges Ökosystem«. Heller ikke her er ideen om det »unikke«
         eller »enestående« medtaget i den franske version (som også adskiller sig fra EFSA’s sammendrag på fransk), men den tyske
         version følger både den engelske version af udtalelsen og den tyske version af sammendraget.
      
      106. Kommissionens beslutning er rettet til Østrig og angiver, at kun den tyske version er retsgyldig. Det er ikke klart, om dette
         nødvendigvis betyder, at Kommissionens undersøgelse kun blev udført på tysk, og at beslutningen oprindelig kun blev affattet
         på tysk. Under alle omstændigheder er den tyske version af EFSA’s udtalelse, som beslutningen var baseret på (i hvert fald
         delvis), tilsyneladende ikke i alle henseender en korrekt oversættelse.
      
      107. Processproget i sagen ved Retten i Første Instans var naturligvis tysk. Det er dog ingen hemmelighed, at Retten i Første Instans’
         arbejdssprog er fransk, ligesom det gælder for Domstolen. Dennes bedømmelse kan derfor have været baseret på de franske versioner
         af dokumenter i sagen – herunder navnlig den franske version af den anfægtede beslutning, i hvis punkt 71 der ikke i citatet
         af EFSA’s udtalelse tales om de pågældende forholds unikke eller enestående karakter. Under alle omstændigheder er den appellerede
         dom blevet affattet på fransk (54).
      
      108. Disse betragtninger har en vis relevans, når man læser den franske version af dommens præmis 65-67. Præmis 65 gengiver det
         meste af citatet i den anfægtede beslutnings punkt 71, hvori der tales om »aucune information nouvelle ou spécifiquement locale«
         og »des écosystèmes particuliers ou exceptionnels«. I præmis 66 fastslås det, at sagsøgerne ikke har fremlagt overbevisende
         argumenter, der giver grundlag for at nære tvivl om vurderingerne med hensyn til, om der foreligger et specifikt problem,
         mens det i præmis 67 anføres, at sagsøgerne ikke angav forhold til støtte for en underkendelse af EFSA’s konklusion om, at
         det ikke var godtgjort, at Oberösterreich havde »des écosystèmes particuliers ou exceptionnels«, som krævede andre risikovurderinger
         end dem, der gennemføres for Østrig som helhed eller for andre tilsvarende områder i Europa.
      
      109. I den franske version, som den appellerede dom blev affattet på, findes der således ikke noget, som tyder på, at Retten i
         Første Instans var klar over muligheden for, at EFSA i sin udtalelse kan tænkes at have lagt den antagelse til grund, at det
         var en betingelse for at være berettiget til at gøre undtagelse i medfør af artikel 95, stk. 5, EF, at Østrig godtgjorde,
         at der forelå et problem, som var unikt for den pågældende region og ikke blot et specifikt, særligt eller på anden måde exceptionelt
         problem.
      
      110. For mig er der ikke tvivl om, at ordet »specifikt« i artikel 95, stk. 5, EF ikke kan ligestilles med udtrykket »unikt«, således
         som appellanterne har gjort gældende. Et problem kan være specifikt for mere end én region i en medlemsstat, men det kan kun
         være unikt for én region. Det er måske ikke nødvendigt at drage en klar linje i den foreliggende sag, men det kan nok med
         sikkerhed siges, at et problem, der er specifikt, ligger et eller andet sted mellem et problem, som er unikt, og et problem,
         som er almindeligt, generelt eller udbredt. Ifølge kriteriet i artikel 95, stk. 5, EF skal problemet være specifikt, og et
         krav om, at problemet skal være unikt, ville være ensbetydende med at fortolke eller anvende bestemmelsen fejlagtigt.
      
      111. Det betyder dog ikke, at Retten i Første Instans fejlfortolkede kriteriet eller anvendte det fejlagtigt. Dens anvendelse af
         adjektiverne »spécifique«, »particulier« og »exceptionnel« ligger helt på linje med min forståelse af bestemmelsen.
      
      112. Efter at have undersøgt de af sagsøgerne fremlagt beviser (55) konkluderede Retten i Første Instans, at beviserne ikke havde afkræftet eller rejst tvivl om EFSA’s konklusioner eller om
         Kommissionens vurderinger. Rettens konstateringer vedrørte imidlertid konklusionerne og vurderingerne, som de er kommet til
         udtryk på fransk, uden henvisningen til kriteriet om problemets unikke karakter. For mig at se kan det ikke med sikkerhed
         konkluderes, at Retten i Første Instans ville være nået frem til samme resultat, hvis den havde vurderet beviserne på grundlag
         af EFSA’s henvisninger vedrørende problemets unikke karakter, eller hvis den havde taget hensyn til, at Kommissionens vurderinger
         var baseret på sådanne henvisninger.
      
      113. På dette grundlag er det ikke muligt at godtage Rettens forkastelse af sagsøgernes anbringende om tilsidesættelse af artikel
         95, stk. 5, EF. Da Retten konstaterede, at konklusionen, hvorefter der ikke forelå noget problem, som var specifikt for Oberösterreich,
         ikke var blevet underkendt, tog den ikke hensyn til nogen af de øvrige kumulative betingelser i denne bestemmelse. Dommen
         indeholdt derfor ingen sikker støtte for at forkaste anbringendet.
      
      114. Det er følgelig nødvendigt at undersøge de øvrige betingelser for at anvende artikel 95, stk. 5, EF. Ifølge statuttens artikel
         61, stk. 1, kan Domstolen efter omstændighederne selv gøre dette eller hjemvise sagen til Retten i Første Instans. I den foreliggende
         sag mener jeg, at Domstolen er i stand til selv at foretage bedømmelsen.
      
       De kumulative betingelser i artikel 95, stk. 5, EF
      115. Som tidligere anført skal en medlemsstat for at få godkendt en undtagelse i medfør af artikel 95, stk. 5, EF fremlægge nyt
         videnskabeligt belæg vedrørende miljøbeskyttelse eller beskyttelse af arbejdsmiljøet på grund af et problem, der er specifikt
         for den pågældende medlemsstat, og som viser sig efter vedtagelsen af harmoniseringsforanstaltningerne. De nævnte betingelser
         er kumulative, således som det er angivet af Retten i Første Instans, og som den østrigske regering udtrykkelig anerkendte
         under den mundtlige forhandling i appelsagen. Med andre ord kan undtagelsen ikke godkendes, hvis én af disse betingelser ikke
         er opfyldt.
      
      116. Det er tilsyneladende ikke bestridt, hverken i EFSA’s udtalelse eller i Kommissionens beslutning, at i hvert fald nogen af
         de beviser, som Østrig støttede sig på, vedrørte miljøbeskyttelse, selv om Kommissionen anførte i beslutningens punkt 68,
         at de af Østrig fremførte betænkeligheder ikke efter dens opfattelse kunne antages specifikt at vedrøre miljøbeskyttelse.
         Betingelsen om fremlæggelse af »belæg vedrørende miljøbeskyttelse« kan derfor anses for opfyldt. Jeg skal dog gøre en kort
         bemærkning herom.
      
      117. Appellanterne har under henvisning til EFSA’s udtalelse gjort gældende, at denne »ikke blev bedt af Kommissionen om at kommentere
         forvaltningen af sameksistensen mellem GM- og ikke‑GM‑afgrøder«, og at EFSA og Kommissionen ikke tog stilling til det hovedproblem,
         som Østrig rejste i ansøgningen.
      
      118. Jeg synes dog, at Kommissionen helt korrekt søgte at sondre mellem de miljøspørgsmål, der er omhandlet i artikel 95, stk. 5,
         EF og i direktiv 2001/18, og de socioøkonomiske aspekter i forbindelse med landbrugsdrift, som falder uden for bestemmelsernes
         anvendelsesområde (56). EFSA anførte vedrørende de angivne rammer for dens opgave, at den »ikke blev bedt om at kommentere oplysninger, som ikke påvirker risikoen for menneskers sundhed og miljøet, navnlig vedrørende forvaltningen af sameksistens« (57). Det fremgår klart af EFSA’ udtalelse, at den – behørigt – behandlede miljøspørgsmål, navnlig overførslen af genmateriale,
         men at den ikke – ligeledes behørigt – kommenterede disse øvrige spørgsmål.
      
      119. For at vende tilbage til betingelserne i artikel 95, stk. 5, EF bemærkes, at der synes at være enighed om, at i det mindste
         Müller-rapporten indeholdt belæg af videnskabelig karakter, selv om det var angivet i EFSA’s udtalelse, at mange henvisninger
         vedrørte lovgivning eller økonomiske spørgsmål.
      
      120. De øvrige betingelser er, at der skal være tale om et nyt videnskabeligt belæg, og at det problem, som det vedrører, skal
         have vist sig efter vedtagelsen af direktiv 2001/18.
      
      121. Hvad angår spørgsmålet om, hvorvidt det videnskabelige bevis, som var indeholdt i Müller-rapporten, var nyt, anførte EFSA,
         at der i det væsentlige var tale om en gennemgang af den foreliggende viden vedrørende overførsel af genmateriale mellem afgrøder
         og mellem afgrøder og vilde planter for et få antal afgrødetyper. Kommissionen har angivet i beslutningens punkt 65, at Müller-rapporten
         indeholdt oplysninger som for en stor del var tilgængelige inden vedtagelsen af direktiv 2001/18.
      
      122. Land Oberösterreich og Østrig erkendte i stævningen i første instans, at Müller-rapporten i vidt omfang var baseret på allerede
         tilgængelige oplysninger. De gjorde imidlertid gældende, at man i rapporten var nået frem til nye konklusioner på grundlag
         af de eksisterende oplysninger, og at disse konklusioner måtte anses for »nyt videnskabeligt belæg«. De anførte, at dette
         blev bekræftet af nyere videnskabelig litteratur (58).
      
      123. Det er let at efterprøve, at af de 115 henvisninger, som nævnes i Müller-rapporten, der blev afsluttet i april 2002, er der
         kun 22, som vedrører dette år eller 2001 – dvs. det år, hvori direktiv 2001/18 blev vedtaget – og at mindre end halvdelen
         af disse henvisninger tilsyneladende er af videnskabelig karakter. Appellanterne har ikke gjort gældende, at de videnskabelige
         henvisninger fra 2001 eller 2002 var afgørende eller væsentlige for de fremlagte konklusioner. Da spørgsmålet er, om det belæg,
         Østrig fremlagde til støtte for ansøgningen, var nyt, kan den omstændighed, at der senere er fremkommet andre og nye beviser,
         ikke påvirke retsgyldigheden af Kommissionens beslutning, henset til det belæg, som den blev truffet på grundlag af og tidspunktet
         for dens vedtagelse.
      
      124. Tilbage bliver spørgsmålet, om der er tale om et »nyt videnskabeligt belæg«, når der drages nye konklusioner på grundlag af
         allerede eksisterende oplysninger. Efter en engelsk forståelse af dette udtryk, vil det normalt ikke være tilfældet. »Evidence«
         (»bevis« (»belæg«)) betegner normalt det råmateriale, på grundlag af hvilket der kan drages konklusioner. Denne opfattelse
         er dog mindre entydig, når man læser flere af sprogversionerne af artikel 95, stk. 5, EF. Den nederlandske version (»nieuwe
         wetenschappelijke gegevens«) synes at stemme overens med den engelske. Flere af de romanske versioner anvender udtryk, som
         kan have en videre betydning (»preuves scientifiques nouvelles« på fransk, »nuove prove scientifiche« på italiensk og »novas
         provas cientificas« på portugisisk). Den spanske version (»novedades cientificas«) og den tyske version (»neue wissenschaftliche
         Erkenntnisse«) giver utvivlsomt bedre grundlag end den engelske version for den fortolkning af bestemmelsen, som appellanterne
         gjorde gældende i første instans. Jeg tror ikke, det er nødvendigt at gå yderligere ind på dette spørgsmål for at antage den
         opfattelse, at nye konklusioner på grundlag af allerede eksisterende oplysninger kan udgøre et nyt videnskabeligt belæg i
         artikel 95, stk. 5, EF’s forstand.
      
      125. Ud over den blotte påstand finder jeg dog ikke yderligere støtte i indlæggene for den opfattelse, at der blev draget nye konklusioner
         i Müller-rapporten på grundlag af allerede eksisterende oplysninger. Det er endda ikke angivet, hvilke nye konklusioner der
         er tale om. Det er endog ikke forklaret, hvorledes disse konklusioner måtte adskille sig fra de tidligere konklusioner, som
         blev draget på grundlag af de samme oplysninger. Da en af grundene for at afslå ansøgningen om fravigelse var, at det videnskabelige
         belæg ikke var nyt, måtte sagsøgerne modbevise dette ved Retten i Første Instans, hvis de skulle have medhold i sagen. Det
         var ikke tilstrækkeligt at godtgøre, at beviset teoretisk set kunne have været nyt uden at angive og forklare, hvori det nye
         element bestod.
      
      126. Jeg er derfor af den opfattelse, at appellanterne ikke har modbevist Kommissionens konstatering af, at der ikke var fremlagt
         nyt videnskabeligt belæg. Dette er i sig selv en tilstrækkelig grund til at forkaste deres tredje anbringende i første instans,
         men jeg skal også gennemgå betingelsen om, at det pågældende problem skal have vist sig efter vedtagelsen af direktiv 2001/18.
      
      127. Det problem, som appellanterne har beskrevet som værende specifikt for Oberösterreich, beror ifølge dem på den (relativt)
         høje procentvise andel af økologiske landbrug og små landejendomme.
      
      128. Hvad angår landejendommenes størrelse har appellanterne ikke gjort gældende, at situationen på nogen måde har ændret sig efter
         vedtagelsen af direktiv 2001/18.
      
      129. Hvad angår de økologiske landbrugs procentvise andel har appellanterne angivet nogle tal for den forøgelse af denne andel,
         som er sket mellem den 31. december 2001 og den 31. december 2002, nemlig en stigning fra 2 792 til 3 040 landbrug og fra
         45 950 til 50 077 hektar, dvs. en stigning for begges vedkommende på lidt under 9% inden for det pågældende år. Økologisk
         landbrug udgjorde dermed (tilsyneladende i slutningen af 2002) 7,5% af antallet af landejendomme og 8,85% af landbrugsarealet
         inden for den pågældende region (59).
      
      130. Appellanterne har ikke angivet nogen tal for hele den relevante periode fra marts 2001, dvs. tidspunktet for vedtagelsen af
         direktiv 2001/18, til marts 2003, dvs. tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om fravigelse af direktivet. Hvis denne
         tendens var lineær både før (fra marts til december 2001) og efter (fra januar til marts 2003) – hvilket der ikke er fremlagt
         dokumentation for i nogen af retningerne – vil en ekstrapolation på grundlag af tallene i kalenderåret 2002 føre til den konklusion,
         at der kan have været en stigning på ca. 18%. Afhængig af, om der tages udgangspunkt i arealet eller antallet af landejendomme,
         betyder dette, at den procentvise andel, som økologiske landbrug udgør af det samlede landbrug i Oberösterreich, er steget
         fra mellem 6% og 8% til omkring 8% eller 9%.
      
      131. En sådan stigning er efter min opfattelse ikke tilstrækkelig stor til godtgørelse af, at der foreligger et problem, som er
         opstået for nylig. Appellanterne har dog gjort gældende, at det ikke er noget krav ifølge artikel 95, stk. 5, EF, at problemet
         er opstået i sin helhed siden vedtagelsen af harmoniseringsforanstaltningen. Efter deres opfattelse kan problemet have været
         latent på det tidligere tidspunkt og først efterfølgende vist sig i sin fulde udstrækning. I den foreliggende sag hævder appellanterne,
         at det var offentliggørelsen af Müller-rapporten i april 2002, som afslørede problemet i dets fulde ustrækning (60).
      
      132. Jeg er enig i, at et problem, som var latent på tidspunktet for vedtagelsen af harmoniseringsforanstaltningen, afhængig af
         sagens omstændigheder, principielt kan anses for at være opstået efter vedtagelsen heraf hvad angår betingelsen herom i artikel
         95, stk. 5, EF, hvis det først viser sig efter dette tidspunkt. Det er imidlertid ikke særlig sandsynligt, at en gradvis stigning
         i den procentvise andel af økologisk landbrug vil give anledning til, at et sådant problem viser sig, medmindre der overskrides
         en tærskel, som medfører en væsentlig ændring af situationen. Jeg finder ikke, at appellanternes anbringender indeholder noget
         holdepunkt for påstanden om, at problemets omfang først blev klart efter offentliggørelsen af Müller-rapporten. Når dette
         sammenholdes med den omstændighed, at de ikke har angivet nogen nye konklusioner i denne rapport, som adskiller sig fra de
         tidligere, og som er foretaget på grundlag af nye eller allerede foreliggende oplysninger, må jeg drage den konklusion, at
         de ikke har godtgjort, at der foreligger et problem, som er opstået efter vedtagelsen af direktiv 2001/18.
      
      133. Følgelig har appellanterne ikke afkræftet konklusionerne i den anfægtede beslutnings punkt 75 om, at Østrig ikke fremlagde
         noget nyt videnskabeligt belæg og ikke godtgjorde, at der var opstået et specifikt problem efter vedtagelsen af direktiv 2001/18.
      
      134. I betragtning af den betydning, appellanterne har tillagt forsigtighedsprincippet, skal jeg tilføje, at selv om princippet
         utvivlsomt er relevant ved vurderingen af et nyt belæg vedrørende en ny situation, kan ingen grad af forsigtighed faktisk
         gøre belægget eller situationen ny. At både situationen og belægget skal være nyt, er en dobbelt betingelse, som skal være
         opfyldt, før forsigtighedsprincippet spiller nogen rolle.
      
      135. Det tredje anbringende under sagen i første instans må derfor under alle forhold forkastes, uanset om Rettens grunde hertil
         med rimelighed kan opretholdes.
      
       Sammenfatning og afsluttende bemærkninger
      136. Min bedømmelse af sagen kan sammenfattes på følgende måde.
      
      137. Under en procedure i henhold til artikel 95, stk. 4 eller 5, EF påhviler det den medlemsstat, som indgiver ansøgningen, at
         fremlægge al den dokumentation og de argumenter, som er nødvendige til støtte for ansøgningen. Kommissionen træffer en afgørelse
         på dette grundlag. Før Kommissionen træffer afgørelse, kan den indhente en udtalelse fra en anden medlemsstat (som det var
         tilfældet i sagen Danmark mod Kommissionen) eller fra en ekspertgruppe, som er nedsat til at bistå i sådanne sager (som det
         er tilfældet i denne sag). På grund af procedurens karakter (som er iværksat af en medlemsstat, som har fuld adgang til at
         fremføre alle relevante argumenter) og den begrænsede tid (seks måneder med mulighed for at forlænge denne periode én gang,
         såfremt omstændighederne er særlig komplekse) har medlemsstaten ikke uden videre en generel adgang til at imødegå Kommissionens
         opfattelse. Hvis en ekspertgruppe imidlertid afgiver en udtalelse efter at have vurderet det belæg eller de argumenter, som
         modsiger den opfattelse, der er gjort gældende af medlemsstaten, men som medlemsstaten ikke har haft mulighed for at tage
         stilling til, kan det være nødvendigt at overveje, om dette ikke er en tilsidesættelse af en væsentlig formforskrift i forbindelse
         med afgivelsen af udtalelsen (dommen i sagen Technische Universität München). Hvis der imidlertid ikke er opstået et sådant
         problem, er medlemsstatens ret til at imødegå en udtalelse, som Kommissionen har baseret sin beslutning på, opfyldt ved dets
         adgang til at anfægte denne beslutning ved Retten i Første Instans. På dette stadium kan den fremlægge alle beviser eller
         argumenter til afkræftelse af de omstændigheder, som Kommissionens beslutning er baseret på.
      
      138. Såfremt det eneste bevis, som medlemsstaten i så fald anmoder Retten i Første Instans om at tage hensyn til, er det bevis,
         som allerede tidligere blev forelagt Kommissionen, og som medlemsstaten derfor gør gældende, at Kommissionen har vurderet
         forkert, må medlemsstaten præcist angive, hvorledes der burde være draget en anden konklusion på grundlag af beviset. Det
         er ikke tilstrækkeligt at give en abstrakt forklaring af, at et bevis af den fremlagte karakter kan fortolkes på en anden
         måde og at anmode Retten i Første Instans om at foretage en fornyet vurdering af det faktisk fremlagte bevis. Medlemsstaten
         må i det mindste angive de særlige elementer i beviset, som efter dens opfattelse bør fortolkes på en anden måde, og forklare
         i detaljer, hvorfor denne fortolkning og ikke den fortolkning, som Kommissionens beslutning er baseret på, er den rette.
      
      139. I den foreliggende sag påhvilede det Østrig at godtgøre i sin ansøgning i henhold til artikel 95, stk. 5, EF, at alle betingelserne
         i denne bestemmelse var opfyldt: i) at der var fremlagt nyt bevis, ii) at beviset var af videnskabelig karakter, iii) at det
         vedrørte miljøbeskyttelsen eller beskyttelsen af arbejdsmiljøet, iv) at det var et problem, som var specifikt for medlemsstaten,
         og v) at problemet var opstået efter vedtagelsen af harmoniseringsforanstaltningen.
      
      140. Ifølge EFSA’s udtalelse og Kommissionens beslutning var betingelserne i), iii) og iv) ikke opfyldt. Derimod kan EFSA og Kommissionen
         ikke antages at have fastslået, at betingelse ii) med sikkerhed ikke var opfyldt. De undersøgte ikke udtrykkeligt betingelse
         v), men kan muligvis (og med føje) være gået ud fra, at den omstændighed, at der ikke var fremlagt nyt belæg, indebar, at
         der ikke forelå et problem, som var opstået for nylig, eller at det, så længe der ikke forelå et problem, som var specifikt
         for Oberösterreich, ikke var nødvendigt at undersøge det tidsmæssige spørgsmål nærmere.
      
      141. Land Oberösterreich og Østrig gjorde gældende ved Retten i Første Instans, at alle betingelserne i artikel 95, stk. 5, EF
         var opfyldt. Retten fandt imidlertid ikke, at de havde godtgjort, at betingelse iv) var opfyldt, og konkluderede, at undladelsen
         heraf var tilstrækkelig for Retten til at forkaste anbringendet om, at den anfægtede beslutning var i strid med artikel 95,
         stk. 5, EF. Rettens konklusion var korrekt på grundlag af denne konstatering, men der kan i sig selv rejses tvivl vedrørende
         konstateringen, idet Retten måske ikke har været klar over, at EFSA muligvis anvendte et strengere kriterium end »specifikt«,
         nemlig »unikt«.
      
      142. Der kan kun gives appellanterne medhold i anbringendet om tilsidesættelse af artikel 95, stk. 5, EF, hvis det godtgøres, at
         alle betingelserne i denne bestemmelse var opfyldt. Land Oberösterreich og Østrig har imidlertid ikke godtgjort dette, hverken
         ved Retten i Første Instans eller ved Domstolen, da de ikke har godtgjort, at betingelse i) og v) under ét var opfyldt, altså
         at der var fremlagt nyt belæg vedrørende et problem, som var opstået efter vedtagelsen af direktiv 2001/18. Appellanterne
         har kun gentaget de beviser, som blev taget i betragtning af EFSA og Kommissionen, og (korrekt) påpeget, at en ny bedømmelse
         af allerede eksisterende oplysninger, som fører til en ny konklusion, kan betegnes som »nyt belæg« i artikel 95, stk. 5, EF’s
         forstand, og at et problem, som var latent på tidspunktet for vedtagelsen af en harmoniseringsforanstaltning, efter samme
         bestemmelse kan anses for at være opstået efter foranstaltningens vedtagelse, hvis det først viste sig efter dette tidspunkt.
         De har imidlertid ikke forklaret, hvorledes belægget efter deres opfattelse opfylder disse betingelser, og ikke angivet, hvilke
         aspekter af belægget der efter deres opfattelse er relevante.
      
      143. Jeg er godt klar over, at den konklusion, som jeg når frem til – eller rettere følgerne heraf – ikke blot vil skuffe appellanterne,
         men også mange enkeltpersoner og organisationer, som har alvorlige og reelle betænkeligheder ved de farer, som er forbundet
         med udbredelsen af GMO, og som endnu ikke er fuldt ud klarlagt.
      
      144. I denne forbindelse vil jeg dog gerne fremføre to betragtninger.
      
      145. For det første er de pågældende betænkeligheder, som tidligere nævnt (61), betænkeligheder af politisk karakter, som må behandles i et politisk forum. Det tilkommer ikke denne domstol eller nogen
         anden domstol at bestemme, hvad der er god miljøpolitik på nationalt plan eller fællesskabsplan. I den forbindelse gælder
         desuden, at de pågældende betænkeligheder ikke i sig selv er direkte relevante for de relevante spørgsmål, som denne sag vedrører,
         det være sig i første instans eller i appelsagen.
      
      146. For det andet fremgår det klart, at nationale og regionale myndigheder inden for medlemsstaterne har betydelige beføjelser
         og forpligtelser til at tage hensyn til disse betænkeligheder ved udformningen af deres politik og anvendelsen af Fællesskabets
         politik. De kan vedtage lovgivning af den karakter, som sluttelig blev vedtaget i Oberösterreich, og som foreskriver strenge
         sikkerhedsforanstaltninger ved dyrkningen af GMO. De kan deltage i den proces for Fællesskabets godkendelse, som er fastsat
         i del C i direktiv 2001/18. De skal overvåge og behandle nye oplysninger i henhold til direktivets artikel 20, de kan påberåbe
         sig beskyttelsesklausulen i artikel 23 og de kan træffe foranstaltninger i henhold til artikel 26a (62). Endvidere kan og bør de i overensstemmelse med retningslinjerne for 2003 (63) træffe foranstaltninger til sikring af, at dyrkningen af GMO på deres område kan eksistere side om side med konventionel
         og økologisk landbrug, uden at der sker nogen sammenblanding.
      
      147. Derimod må de ikke vedtage national lovgivning, som indeholder et generelt forbud mod GMO på deres område, medmindre de kan
         fremlægge bevis, som opfylder alle betingelserne i artikel 95, stk. 5, EF.
      
       Sagens omkostninger
      148. Ifølge procesreglementets artikel 69, stk. 2, pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt
         påstand herom. Kommissionen har nedlagt påstand om godtgørelse af omkostningerne, og der kan ikke efter min opfattelse gives
         appellanterne medhold i nogen af anbringenderne, selv om de måtte have påpeget en eventuel mangel i den anfægtede dom.
      
       Forslag til afgørelse
      149. På grundlag af samtlige de anførte betragtninger er jeg af den opfattelse, at Domstolen bør
      
      –        ophæve dommen afsagt af Retten i Første Instans i de forenede sager Land Oberösterreich og Østrig mod Kommissionen (T-366/03 og T-235/04) i det omfang anbringendet om tilsidesættelse af artikel 95, stk. 5, EF forkastes
      –        i øvrigt frifinde Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber i de nævnte sager, og
      –        tilpligte appellanterne at betale sagens omkostninger.
      1 –	Originalsprog: engelsk.
      
      2 –	Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 12.3.2001 om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer og om ophævelse
         af Rådets direktiv 90/220/EØF (EFT L 106, s. 1).
      
      3 –	Et nyttigt diagram over del C-proceduren findes i bilag A-2 til WTO’s Panel Reports WT/DS291/R, WT/DS292/R og WT/DS293/R,
         European Communities – Measures Affecting the Approval and Marketing of Biotech Products, af 29.9.2006.
      
      4 –	Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 af 22.9.2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer
         (EUT L 268, s. 1).
      
      5 –	Jf. listerne på http://ec.europa.eu/environment/biotechnology/authorised_prod_2.htm og http://gmoinfo.jrc.it/gmc_browse.aspx?DossClass=3
      
      6 –	Jf. listerne på http://ec.europa.eu/environment/biotechnology/pending_products.htm og http://gmoinfo.jrc.it/gmc_browse.aspx?DossClass=0
      
      7 –	Rådets direktiv 90/220/EØF af 23.4.1990 om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer (EFT L 117, s. 15).
         Dette direktiv havde samme formål som direktiv 2001/18 og indeholdt tilsvarende bestemmelser, men blev på grund af en række
         ændringer ophævet og erstattet af det foreliggende direktiv. Jf. listen på http://ec.europa.eu/environment/biotechnology/authorised_prod_1.htm
      
      8 –	Jf. tabel på http://biotech.jrc.it/deliberate/dbcountries.asp
      
      9 –	Jf. bilag III til udkastet til referatet af Rådets 2194. møde (miljø), som blev afholdt i Luxembourg den 24. og 25.6.1999.
      
      10 –	Jf. de panelrapporter, som er nævnt i fodnote 3.
      
      11 –	Kommissionens henstilling af 23.7.2003 om retningslinjer for udvikling af nationale strategier og bedste praksis for sameksistens
         mellem genetisk modificerede afgrøder og konventionelt og økologisk landbrug (EUT L 189, s. 36).
      
      12 –	Landesgesetz, mit dem der Anbau von gentechnisch verändertem Saat- und Pflanzgut sowie der Einsatz von transgenen Tieren
         zu Zwecken der Zucht sowie das Freilassen von transgenen Tieren insbesondere zu Zwecken der Jagd und Fischerei verboten wird
         (Oberösterreichisches Gentechnik-Verbotsgesetz 2002). Lovforslaget kan downloades bl.a. fra: http://www.genfood.at
      
      13 –	»GVO-freie Bewirtschaftungsgebiete: Konzeption und Analyse von Szenarien und Umsetzungsschritten«. Den fulde ordlyd kan
         bl.a. downloades fra: http://www.genfood.at
      
      14 –	I medfør af artikel 22, stk. 5, litra c), og artikel 29, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002
         af 28.1.2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet
         og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31, s. 1).
      
      15 –	http://www.efsa.europa.eu/en/science/gmo/gmo_opinions/178.html
      
      16 –	Kommissionens beslutning 2003/653/EF af 2.9.2003 om de af Republikken Østrig i henhold til EF-traktatens artikel 95, stk. 5,
         meddelte nationale bestemmelser om forbud mod anvendelse af genetisk modificerede organismer i regionen Oberösterreich (EUT
         L 230, s. 34) (herefter »den anfægtede beslutning«).
      
      17 –	Artikel 23, nævnt ovenfor i punkt 12.
      
      18 –	Den anfægtede beslutnings betragtning 56.
      
      19 –      Det må give anledning til undren, at der tales om »de uddrag«, der er vedlagt meddelelsen. Det synes klart efter den første
         fodnote til beslutningens betragtning 63, at Kommissionen modtog hele rapporten sammen med en række andre dokumenter, som
         den alle videresendte til EFSA, af hvis udtalelse det synes at fremgå, at den vurderede hele rapporten. Betragtning 70 kan
         sigte til uddrag, som blev medtaget i meddelelsen. Det fremgår klart af den tyske version, at udtrykket »Act« på engelsk (o.a.:
         udtrykket »[l]oven« på dansk) sigter til lovforslaget.
      
      20 –	Forenede sager T-366/03 og T-235/04, Land Oberösterreich og Østrig mod Kommissionen, Sml. II, s. 4005.
      
      21 –	Sag C-3/00, Sml. 2003 I, s. 2643, præmis 47-50.
      
      22 –	Den appellerede doms præmis 32-35.
      
      23 –	Den appellerede doms præmis 38 og 39.
      
      24 –	Præmis 40-42.
      
      25 –	Præmis 43 og 44, der henviser til dom af 17.5.1994, Frankrig mod Kommissionen (sag C-41/93, Sml. I, s. 1829, præmis 29
         og 30), og af 1.6.1999, Kortas (sag C-319/97, Sml. I, s. 3143, præmis 28) (som vedrørte procedurerne i henhold til EF-traktatens
         artikel 100 A, stk. 4, dvs. den bestemmelse, som artikel 95, stk. 4, EF afløste).
      
      26 –	Præmis 45 og 46.
      
      27 –	Den appellerede doms præmis 59.
      
      28 –	Præmis 61.
      
      29 –	Præmis 62, der henviser til dom af 21.1.2003, Tyskland mod Kommissionen (sag C-512/99, Sml. I, s. 845, præmis 40 og 41),
         og til dommen i sagen Danmark mod Kommissionen (præmis 56-58).
      
      30 –	Forslag til afgørelse fra generaladvokat Tizzano i sagen Tyskland mod Kommissionen, præmis 71; jf. endvidere Danmark mod
         Kommissionen, præmis 84.
      
      31 –	Den appellerede doms præmis 63 og 64.
      
      32 –	Den appellerede doms præmis 65, jf. også punkt 23 og 28 ovenfor.
      
      33 –	Jf. punkt 17 ovenfor.
      
      34 –	Den appellerede doms præmis 66 og 67.
      
      35 –	Dommen i sagen Tyskland mod Kommissionen, nævnt i fodnote 29 ovenfor, præmis 81.
      
      36 –	Den appellerede doms præmis 71.
      
      37 –	Artikel 95, stk. 3, EF.
      
      38 –	Jf. punkt 42-44 ovenfor.
      
      39 –	Jf. fodnote 25.
      
      40 –	Oberösterreichisches Gentechnik-Vorsorgegesetz, anmeldt (under nr. 2005/610/A) i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets
         direktiv 98/34/EF af 22.6.1998 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter (EFT L 204, s. 37).
      
      41 –	Loven er nu vedtaget af lovgiver i Oberösterreich (LGB1 79/2006, s. 261). Ifølge den skal enhver, som ønsker at dyrke godkendte
         GMO, anmelde dette til myndighederne. Der er angivet forskellige grunde til at afslå godkendelse, som navnlig beror på situationen
         i den pågældende delstat, men myndighederne kan i stedet for fastsætte en række betingelser, hvis det er tilstrækkeligt til
         at forhindre spredningen af GMO.
      
      42 –	Jf. artikel 175, stk. 1 og 3, og artikel 251 EF.
      
      43 –	Princippet gælder også i appelsager, selv om disse ikke er anlagt direkte mod den part eller de parter, som fik medhold
         i første instans, og i præjudicielle sager, hvor en række parter kan afgive indlæg for Domstolen og få adgang at imødegå de
         øvrige parters indlæg.
      
      44 –	Jf. fodnote 25 ovenfor.
      
      45 –	Under alle forhold skal jeg dog bemærke, at Kommissionen har forklaret under sagen (jf. punkt 8 i svarskriftet i sag T-366/03
         og fodnote 13 i svarskriftet i sag C-439/05), at Land Oberösterreich faktisk fik mulighed for at tage stilling til EFSA’s
         udtalelse og benyttede sig af denne mulighed. Denne forklaring er tilsyneladende ubestridt.
      
      46 –	Dom af 21.11.1991, sag C-269/90, Sml. I, s. 5469. Retten i Første Instans har henvist til den relevante præmis i denne
         dom (præmis 25) til støtte for sine betragtninger i dom af 9.11.1995, France-Aviation mod Kommissionen (sag T-346/94, Sml.
         II, s. 2841, præmis 32-36), af 19.2.1998, Eyckeler & Malt mod Kommissionen (sag T-42/96, Sml. II, s. 401, præmis 80), og af
         17.9.1998, Primex Produkte og Interporc mod Kommissionen (sag T-50/96, Sml. II, s. 3773, præmis 63), hvilke sager i lighed
         med Technische Universität München alle vedrører toldområdet.
      
      47 –      På fransk: »droit d’être entendu«. Min fremhævelse.
      
      48 –	De to øvrige grunde var, at »ekspertgruppen« ikke var sammensat af egentlige eksperter, men af nationale tjenestemænd,
         og at Kommissionens beslutning var utilstrækkeligt begrundet.
      
      49 –	Og ville i øvrigt heller ikke kunne være taget til følge.
      
      50 –	Jf. i en anden sammenhæng f.eks. Domstolens dom af 14.4.2005, Gaki-Kakouri mod Domstolen (sag C-243/04 P, som ikke er offentliggjort
         i Samling af Afgørelser, men er tilgængelig på fransk på Domstolens hjemmeside, præmis 22-41), eller af 28.6.2005, Dansk Rørindustri
         mod Kommissionen (sag C-189/02 P, Sml. I, s. 5425, præmis 77-102).
      
      51 –	Jf. punkt 26 ovenfor.
      
      52 –	Jf. f.eks. dom af 21.9.2006, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied mod Kommissionen
         (sag C-105/04 P, Sml. I, s. 8725, præmis 69 og 70).
      
      53 –	Jf. punkt 23 og 24 ovenfor.
      
      54 –	Jeg skal bemærke, at ingen af de dommere, som har underskrevet dommen, havde tysk som modersmål, selv om de naturligvis
         meget vel kan have kundskaber i tysk.
      
      55 –	Begge sagsøgere fremlagde kopier af Müller-rapporten og komité-rapporten, som er nævnt ovenfor i punkt 26, og som begge
         var gennemgået af EFSA-Panelet. I replikken fremlagde Østrig en kopi af det østrigske bidrag til en WTO-forhandling om tvistbilæggelse
         den 14.1.2004; det er et tresiders dokument på engelsk, hvori alle de nævnte henvisninger tilsyneladende vedrører tiden efter
         indgivelsen af ansøgningen i henhold til artikel 95, stk. 5, EF.
      
      56 –	Jf. endvidere den anfægtede beslutnings punkt 27 ff. og de heri nævnte af Kommissionen udarbejdede retningslinjer, som
         er omtalt ovenfor i fodnote 11, navnlig punkt 1.1 og punkt 1.2.
      
      57 –	Fremhævelsen fremgår af originalteksten.
      
      58 –	Jf. stævningen i sag T-366/03, punkt 87-89, og i sag T-235/04, punkt 81-83, samt replikken i sag T-366/03, punkt 22-25,
         og i sag T-235/04, punkt 23-26.
      
      59 	Jf. stævningen i sag T-366/03, punkt 96, og i sag T-235/04, punkt 90.
      
      60 	Jf. stævningen i sag T-366/03, punkt 98 og 99, og i sag T-235/04, punkt 92 og 93, samt replikken i sag T-366/03, punkt 28,
         og i sag T-235/04, punkt 30.
      
      61 –	Jf. punkt 70-73 ovenfor.
      
      62 –	Jf. henholdsvis punkt 11, 12 og 13 ovenfor.
      
      63 –	Jf. punkt 18 og 19 ovenfor.