CELEX: 62007CC0339
Language: sl
Date: 2008-10-16
Title: Sklepni predlogi generalnega pravobranilca - Ruiz-Jarabo Colomer - 16. oktobra 2008. # Christopher Seagon proti Deko Marty Belgium NV. # Predlog za sprejetje predhodne odločbe: Bundesgerichtshof - Nemčija. # Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah - Postopki zaradi insolventnosti - Pristojno sodišče. # Zadeva C-339/07.

SKLEPNI PREDLOGI GENERALNEGA PRAVOBRANILCA
      DÁMASA RUIZ-JARABOJA COLOMERJA,
      predstavljeni 16. oktobra 20081(1)
      
      Zadeva C-339/07
      Odvetnik Christopher Seagon kot stečajni upravitelj premoženja družbe Frick Teppichboden Supermärkte GmbH
      proti
      Deko Marty Belgium NV
      Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesgerichthof (Nemčija)
      „Uredba (ES) št. 44/2001 – Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah – Uredba (ES) št. 1346/2000 – Postopki zaradi insolventnosti – Tožbe za izpodbijanje pravnih dejanj v stečaju – Pristojno sodišče – Pooblastila upravitelja – Načelo neobstoja pravnih praznin“I –    Uvod
      1.        Vsi dolžniki nimajo takega očeta, kot je Goriot. Radodarnost in plemenite duše so redke na imperiju trga, saj trgovci nimajo
         vrlin, zaradi kakršnih sta Delfina in Anastazija, nehvaležni in nečimrni hčeri, lahko živeli in razbrzdano zašli v dolgove
         na račun svojega nesebičnega očeta, ki je umrl sredi največje bede in pri tem blagoslavljal svoja otroka.(2)
      
      2.        Stečaj podjetja sicer ni človeška komedija, vendar je obupano vedenje tistih, ki ne morejo plačati svojih dolgov, znano že
         od začetkov človeštva. Pravo se poskuša spoprijeti z ukanami dolžnikov, ki so se znašli v škripcih, čeprav se včasih pri uporabi
         upoštevnih predpisov srečuje s težavami, kot so te, na katere je naletelo Bundesgerichtshof (nemško vrhovno sodišče) pri obravnavni
         predložene zadeve.  
      
      3.        V tem okviru je navedeno sodišče v skladu s členom 234 ES Sodišču v predhodno odločanje predložilo vprašanji, ki se nanašata
         na razlago člena 3(1) Uredbe (ES) št. 1346/2000 o postopkih v primeru insolventnosti(3) in člena 2(1) in (2) Uredbe (ES) št. 44/2001 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih
         zadevah.(4)
      
      4.        Predložitveno sodišče želi izvedeti, ali za tožbo za izpodbijanje pravnih dejanj v stečaju veljajo določbe Uredbe št. 1346/2000
         ali Uredbe št. 44/2001, da bi lahko določilo sodišče, ki je pristojno za reševanje čezmejnih sporov.
      
      5.        Tožbe za izpodbijanje pravnih dejanj v stečaju imajo svoje korenine v paulijanski tožbi, ki je mehanizem civilnopravne zaščite,
         s katerim so upniki zaščiteni v primeru razpolaganja s premoženjem, pri katerem ima dolžnik goljufiv namen. Tako se je treba
         poglobiti v razvoj in trenutno stanje obeh institutov ter razložiti navedeni uredbi, kar nam bo omogočilo določiti pristojno
         sodišče.
      
      II – Dejansko stanje
      6.        Družba Frick Teppichboden Supermärkte GmbH (v nadaljevanju: dolžnik) je 14. marca 2002 družbi Deko Marty Belgium NV (v nadaljevanju:
         tožena stranka) plačala 50.000 eurov. Čeprav je tožena stranka družba belgijskega prava s sedežem v Belgiji, je bil znesek
         nakazan na bančni račun na njeno ime pri KBC Bank v Düsseldorfu v Nemčiji.
      
      7.        Naslednjega dne je dolžnik začel postopek v primeru insolventnosti pri Amtsgericht Marburg; predlogu je bilo ugodeno 1. junija
         istega leta. V sklepu o uvedbi postopka je bil kot stečajni upravitelj naveden Christopher Seagon (v nadaljevanju: tožeča
         stranka).
      
      8.        Tožeča stranka je pri Landgericht Marburg vložila tožbo za izpodbijanje pravnih dejanj in zahtevala vrnitev 50.000 eurov,
         ki jih je prejela tožena stranka.
      
      9.        Landgericht je v ločenem postopku analiziralo očitke tožeče stranke in tožbo zavrnilo kot nedopustno, in sicer na podlagi
         ugotovitve, da nemška sodišča te tožbe ne morejo obravnavati, ker ima tožena stranka svoj sedež v drugi državi članici (Belgija),
         Uredba št. 1346/2000 pa se ne uporablja za tožbe za izpodbijanje pravnih dejanj v stečaju. Proti tej odločbi je bila vložena
         pritožba pri Bundesgerichtshof, ki je najvišje pritožbeno sodišče.
      
      III – Pravni okvir
      A –    Pravni okvir Skupnosti
      1.      Uredba št. 1346/2000 o postopkih v primeru insolventnosti
      10.      Spor se nanaša na razlago predpisov o mednarodni sodni pristojnosti glede Skupnostne ureditve v zvezi z insolventnostjo. Vendar
         je treba upoštevati splošen pravni okvir, ki vpliva na kolizijo zakonov na tem področju, in preučiti pravo, ki ga je treba uporabiti, ter pravila v zvezi
         s priznavanjem odločb.
      
      11.      Člen 3(1) in (2) Uredbe št. 1346/2000 vsebuje določbe o sodni pristojnosti za postopke v primeru insolventnosti, ki imajo
         posledice v Skupnosti. 
      
      „Člen 3
      Mednarodna pristojnost
      1.      Sodišča držav članic, na katerih ozemlju je središče dolžnik[ov]ih glavnih interesov, so pristojna za uvedbo postopkov v primeru
         insolventnosti. Pri družbi ali pravni osebi se, dokler se ne dokaže nasprotno, domneva, da je središče dolžnik[ov]ih glavnih
         interesov registrirani sedež.
      
      2.      Kadar je središče dolžnikovih glavnih interesov na ozemlju države članice, so sodišča druge države članice pristojna za uvedbo
         postopkov v primeru insolventnosti zoper navedenega dolžnika samo, če ima ta poslovalnico na ozemlju navedene druge države
         članice. Učinki teh postopkov so omejeni na dolžnikovo premoženje, ki se nahaja na ozemlju slednje države članice.
      
               […]“
      12.      Določbe o pravu, ki se uporablja, iz Uredbe št. 1346/2000 so tesno povezane z zgoraj navedenim pravilom. Člen 4(1) in (2)(m)
         tako določa:
      
      „Člen 4
      Pravo, ki se uporablja 
      1.      Če ta uredba ne določa drugače, je pravo, ki se uporablja za postopke v primeru insolventnosti in njihove učinke, pravo države
         članice, na katere ozemlju so bili uvedeni postopki, v nadaljnjem besedilu ‚država, v kateri so bili uvedeni postopki‘.
      
      2.      Pravo države, v kateri so bili uvedeni postopki, določa pogoje za uvedbo, vodenje in končanje teh postopkov. Zlasti pa določa:
               […]
      (m)      pravila v zvezi z ničnostjo, izpodbojnostjo ali neizvršljivostjo pravnih dejanj, ki so v škodo vseh upnikov.“
      13.      Na dejanja, ki so v škodo upnikov, se nanaša člen 13, ki dopolnjuje pravila iz določbe, navedene v prejšnji točki:
      
      „Člen 13
      Škodljiva dejanja
      Člen 4(2) se ne uporablja, če oseba, ki je imela korist od dejanja, ki je v škodo vsem upnikom, dokaže, da:
      –      je za navedeno dejanje odločilno pravo države članice, ki ni država, v kateri so bili uvedeni postopki, in
      –      v ustreznem primeru pravo ne dopušča nobenega sredstva za izpodbijanje navedenega dejanja.“
      14.      Priznavanje in izvrševanje odločb je v Uredbi št. 1346/2000 obravnavano v poglavju II. V tem primeru sta posebej pomembna
         člena 16(1) in 25(1) in (2).
      
      „Člen 16
      Načelo
      1.      Vsaka odločba o uvedbi postopkov v primeru insolventnosti, ki jo sprejme sodišče države članice, pristojno po členu 3, se
         prizna v vseh drugih državah članicah od trenutka, ko začne učinkovati v državi, v kateri so bili uvedeni postopki.
      
               […]
      Člen 25
      Priznavanje in izvršljivost drugih odločb
      1.      Odločbe sodišča, katerega odločba o uvedbi postopkov se prizna v skladu s členom 16, ki zadevajo vodenje in končanje postopkov
         v primeru insolventnosti, in poravnave, ki jih je odobrilo navedeno sodišče, se prav tako priznajo brez kakršnih koli nadaljnjih
         formalnosti. Take odločbe se izvršijo v skladu s členi 31 do 51, razen s členom 34(2) Bruseljske konvencije o pristojnosti
         in izvrševanju sodb v civilnih in trgovinskih zadevah, kakor je bila spremenjena s Konvencijo o pristopu k tej konvenciji.
      
      Prvi pododstavek prav tako velja za odločbe, ki so neposredno sprejete na podlagi postopkov v primeru insolventnosti in so
         z njimi tesno povezane, četudi jih je sprejelo drugo sodišče. 
      
      Prvi pododstavek prav tako velja za odločbe o varovalnih ukrepih, sprejete po vložitvi zahtevka za uvedbo postopkov v primeru
         insolventnosti.
      
      2.      Priznavanje in izvršitev drugih odločb, ki niso navedene v odstavku 1, ureja konvencija iz odstavka 1, pod pogojem, da se
         navedena konvencija uporablja.“
      
      2.      Uredba št. 44/2001
      15.      Splošne predpise o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb vsebuje Uredba št. 44/2001, s katero je v pravo
         Skupnosti prenesena nadomeščena Bruseljska konvencija iz leta 1968. V členu 1, pri določitvi področja uporabe uredbe, je navedeno:
      
      „Člen 1
      1.      Ta uredba se uporablja v civilnih in gospodarskih zadevah, ne glede na naravo sodne oblasti. Zlasti ne zajema davčnih, carinskih
         ali upravnih zadev.
      
      2.      Ta uredba se ne uporablja za: 
               […]
      (b)      stečaj, postopke v zvezi z likvidacijo plačilno nesposobnih podjetij ali drugih pravnih oseb, postopke prisilne poravnave
         in podobne postopke; 
      
               […]“
      B –    Nacionalni pravni okvir
      16.      V nemškem stečajnem pravu so ukrepi za zaščito stečajne mase urejeni v členu 129 in naslednjih Insolvenzordnung (zakon o insolventnosti)
         z dne 5. oktobra 1994.
      
      17.      Vendar nemška ureditev ne vsebuje posebnih pravil o mednarodni sodni pristojnosti glede tožb za izpodbijanje pravnih dejanj
         v stečaju. V skladu z Uredbo št. 1346/2000 Insolvenzordnung v členih 3 in 102, ki urejata mednarodno pristojnost, ne vsebuje
         določil, ki bi se neposredno nanašala na paulijanske tožbe. 
      
      18.      Čeprav v zakonodaji vprašanje ni urejeno, je Bundesgerichtshof v sodbi z dne 11. januarja 1990 potrdilo, da te tožbe izhajajo
         iz stečajnega postopka in so tesno povezane z njegovim potekom.(5) Zadevna sodba je bila izdana v sporu o pristojnosti sodišč Zvezne republike v stečajnem postopku, ki je imel posledice tudi
         v drugih državah članicah. Opredelitev izpodobjnih pravnih dejanj je nemško vrhovno sodišče podalo po tem, ko je analiziralo
         člen 1 nadomeščene Bruseljske konvencije (zdaj Uredba št. 44/2001), v kateri stečaj ni omenjen. Sodišče je odločilo, da se
         Konvencija ne uporabi, ker spada izpodbijanje pravnih dejanj v ureditev „stečaja“ in določbe o pristojnosti iz Konvencije
         zato zanje ne veljajo.
      
      IV – Vprašanji za predhodno odločanje
      19.      V postopku, ki ga je začel stečajni upravitelj Christopher Seagon proti družbi Deko Marty Belgium NV, je Bundesgerichtshof
         s sklepom z dne 21. junija 2007 Sodišču v predhodno odločanje predložilo ti vprašanji:
      
      1.      Ali so sodišča države članice, na območju katere je bil uveden postopek zaradi insolventnosti nad dolžnikovim premoženjem,
         v skladu z Uredbo o postopkih v primeru insolventnosti mednarodno pristojna za odločanje o tožbi za izpodbijanje pravnih dejanj
         v primeru insolventnosti zoper toženo stranko, ki ima statutarni sedež v drugi državi članici?
      
      Če je odgovor na prvo vprašanje nikalen:
      2.      Ali je tožba za izpodbijanje pravnih dejanj insolventnega dolžnika zajeta v členu 1(2)(b) Uredbe o sodni pristojnosti?“
      20.      V roku, ki je predpisan v členu 23 Statuta Sodišča, so stališča podali tožeča in tožena stranka v sporu v glavni stvari, vladi
         Helenske republike in Češke republike ter Komisija.
      
      21.      Na obravnavi 11. septembra 2008 so svoja stališča ustno predstavili predstavnik C. Seagona ter predstavniki Helenske republike
         in Evropske komisije.
      
      V –    Prvo vprašanje za predhodno odločanje
      22.      Predložitvno sodišče je Sodišču postavilo vprašanje, katerega obravnava zahteva predhodno analizo pojmov. V bistvu gre za
         to, da se ugotovi, ali civilna tožba – v obravnavanem primeru tožba za izpodbijanje pravnih dejanj v stečaju – zaradi svoje
         povezave s stečajem spada v okvir postopka v primeru insolventnosti. Za začetek se je treba osredotočiti na to tožbo ter preučiti
         njen nastanek in poznejši razvoj.
      
      A –    Tožba za izpodbijanje pravnih dejanj v stečaju v kolizijskem pravu Skupnosti
      1.      Izvor in razvoj tožbe za izpodbijanje pravnih dejanj v stečajnem pravu
      23.      Zaščita upnikov pred zvijačnimi ravnanji dolžnikov se je sčasoma precej izpopolnila. Prva pravna razmišljanja o tej težavi
         so se pojavila v rimskem pravu, čeprav za te začetke nista značilni umerjenost in pravičnost.(6)
      
      24.      Actio per manus iniectio, prvotna različica tožbe za izpodbijanje pravnih dejanj, je bila izvršilno sredstvo, s katerim je upnik dobil pravico, da
         dolžnika – celo vključno z njegovo družino – proda kot sužnja ali ga ubije, če je bil obstoj posojila ugotovljen s sodbo ali
         priznanjem.(7) Na tretji plošči zakonika dvanajstih plošč je najbolj izrazito ponazorjena strogost rimskega procesnega prava, s tem ko se
         poglavje o dolgovih konča s slovitim rekom adversus hostem aeterna auctoritas esto (zato, večna veljava nasproti sovražnikom).(8)
      
      25.      V obdobju med letoma 150 in 125 pr. n. št. je neki pretor po imenu Paulus, o katerem je malo znanega(9), prispeval k premostitvi formalizma prvotnih civilnih tožb in zasnoval oseben in diskrecijski pristop, ki je upniku omogočil
         izpodbijati dejanja, ki jih je dolžnik izvedel goljufivo in v njegovo škodo.(10) Stoletja pozneje je bila v Digestah potrjena bolj dovršena različica actio pauliana, ki je nastala z združitvijo slednje in interdictum fraudatorium(11) v njegovi klasični obliki. Od takrat je actio pauliana, ki ima za podlago alienatio (odtujitev), sestavljena iz eventus fraudis (oškodovanje), fraus (prevara) in participatio fraudis (goljufivi namen).
      
      26.      Dva tisoč let je dovolj dolgo obdobje za razvoj prava in napredek njegovih uporabnikov. Vendar je genij rimskih pravnikov
         dosegel, da so se najpomembnejše značilnosti paulijanske tožbe ohranile nedotaknjene vse do danes. Kljub razlikam med ureditvami
         držav članic imajo rešitve, s katerimi se odgovarja na razpolaganja s premoženjem v škodo upnikov, skupen „genski zapis“.
         Tako je danes paulijanska tožba izjema od pravila, da pogodba velja samo med strankama, s tem da odstopa od pravila, da kdor
         pri pogodbi ni udeležen, zaradi njenih pravnih posledic ne more imeti niti koristi niti škode.(12) V večini nacionalnih ureditev je upoštevano, da bistvo paulijanske tožbe ni v nadomestilu, temveč v ohranitvi pravic, ki jih ima upnik do dolžnikovega premoženja. Z vidika procesnega prava pa to pomeni, da se tožba izvrši proti tretji
         osebi, ki je pridobila sporno blago, čeprav se praviloma postopek začne proti dolžniku, zato da ima možnost pritožbe.
      
      27.      V razvoju paulijanske tožbe v stečajnem pravu je prišlo do pomembnih različic(13). Prva prelomnica se pojavi v imenu; v ureditvah stečajnega prava je namreč dobila ime „tožba za izpodbijanje pravnih dejanj“.(14) Bistvena razlika med paulijansko tožbo v civilnem pravu in med tožbo za izpodbijanje pravnih dejanj v stečajnem postopku
         je v njunih učinkih; splošna ureditev namreč učinke omejuje na posamezne upnike, ki so tožeče stranke, medtem ko jih stečajne
         določbe razširijo na celotno stečajno maso, torej v korist vseh upnikov – ta posebnost je bila v stečajnem pravu sprejeta
         kot splošno načelo, ki ga ponazarja latinski rek par conditio creditorum.(15)
      
      28.      V nekaterih nacionalnih ureditvah, kot na primer francoski, se razlika med civilnopravnim sredstvom in sredstvom v stečajnem
         postopku razširi tudi na ureditev ničnosti, saj lahko stečajni upravitelj uveljavlja ničnost določenih dejanj po samem pravu,
         medtem ko je splošna ureditev paulijanske tožbe omejena na razglasitev ničnosti.(16) Ta posebnost je prisotna tudi v britanskem sistemu, v katerem je določeno, da se razpolagalna dejanja razglasijo za nična
         po samem pravu, čeprav je to odvisno od razloga, s katerim so utemeljena.(17) Primerno je tudi poudariti, da je v stečajnem pravu manj poudarjen subjektivni dejavnik paulijanske tožbe, po katerem mora
         tožnik dokazati goljufivi namen dolžnika. V nasprotju z njeno ustreznico civilnega prava se v določbah o izpodbijanju pravnih
         dejanj v stečaju tak namen navadno domneva, s tem pa se tudi obrne dokazno breme.(18)
      
      29.      Drugi dokaz samostojnosti tožbe za izpodbijanje pravnih dejanj v razmerju do paulijanske tožbe je subsidiarnost slednje, saj
         lahko stečajni upravitelj vloži civilno tožbo le, če niso izpolnjeni pogoji, ki so v stečajnem pravu predvideni za uporabo
         tožbe za izpodbijanje pravnih dejanj (navadno gre za zastaralne roke, ki so določeni v zakonodaji o insolventnosti).(19)
      
      2.      Tožba za izpodbijanje pravnih dejanj v stečaju in pravo Skupnosti o mednarodni sodni pristojnosti
      30.      V sekundarni zakonodaji Skupnosti in sodni praksi Sodišča je bilo veliko pozornosti posvečene paulijanski tožbi v civilnem
         pravu in njeni ustreznici v stečajnem postopku, kar je potrditev, da se je v Uniji ustalila ločitev med tožbo, ki jo predvideva
         splošno obligacijsko pravo, in posebnim pravnim sredstvom iz okvira stečajnega prava, ki je posebej pomembna ločitev na področju
         kolizijskih pravil, saj lahko opredelitev v tem ali onem smislu privede do drugačnih rešitev.
      
      31.      V zadevi Reichert(20), v kateri se je Sodišče srečalo s težavo razlage, se je razpravljalo o tem, ali se paulijansko tožbo predloži sodišču, ki
         ga je določala nekdanja Bruseljska konvencija (zdaj Uredba št. 44/2001) za obligacijskopravno tožbo ali za stvarnopravno tožbo.
         Spora med zakoncema Reichert in Dresdner bank se je nanašal na goljufivo darilo v obliki nepremičnine v Franciji sinu zakoncev.
         Dresdner bank je zoper zakonca Reichert vložila paulijansko tožbo pri sodiščih v Francoski republiki, torej v državi, v kateri
         je bila nepremičnina, in se tako ravnala po locus rei sitae. Ker je bila pristojnost francoskega sodišča izpodbijana, je Tribunal de grande instance de Grasse Sodišču v predhodno odločanje
         predložilo vprašanje, v katerem je spraševalo o veljavi Bruseljske konvencije za civilno paulijansko tožbo.
      
      32.      Sodišče je preučilo značilnosti tožbe in ugotovilo, da gre za obligacijskopravno, in ne stvarnopravno tožbo, zaradi česar
         se pristojnost ne določi glede na locus rei sitae. Sodišče je raziskalo lastnosti paulijanske tožbe v francoskem pravu in ugotovilo, da „temelji na terjatvi, osebni pravici
         upnika v razmerju do dolžnika, katere namen je zaščititi jamstvo, ki ga za upnika predstavlja dolžnikovo premoženje. Če je
         tožba uspešna, je njen učinek tak, da razpolagalno dejanje, ki ga je dolžnik opravil v škodo upnika, za slednjega nima učinka.“(21) Čeprav o tem ni izrecno odločilo, iz sodbe izhaja, da je pristojno sodišče države članice, v kateri ima tožena stranka stalno
         prebivališče.(22)
      
      33.      Po tej razlagi tožbe v njeni civilnopravni različici je sledil precejšen razvoj dogodkov v zvezi s tožbo za izpodbijanje pravnih
         dejanj v stečaju. Določbe Bruseljske konvencije so v zadevi Gourdain(23) Sodišču znova olajšale opredelitev tega tipa tožb; Sodišče je odločilo, da se Bruseljska konvencija ne uporablja, če se izpodbijana
         tožba nanaša na postopek prisilne poravnave ali prekinitve plačil.
      
      34.      Vemo, da se nekdanji člen 1(2), točka 2, Bruseljske konvencije in veljavni člen 1(2)(b) Uredbe št. 44/2001 ne uporabljata
         za določene primere, kot na primer „stečaje, poravnave med stečajnimi dolžniki in upniki ter podobne postopke.“ V zadevi Gourdain
         je Sodišče ugotovilo, da so stečajne tožbe del takih „podobnih postopkov“, vendar če gre za tožbe, ki „so neposredna posledica
         stečaja in so strogo omejene na postopek prisilne poravnave ali prekinitev plačil z omenjenimi značilnostmi.“(24)
      
      35.      Sodišče je zato civilnopravno paulijansko tožbo umestilo v okvir Bruseljske konvencije, medtem ko je iz njega izločilo tožbe
         za izpodbijanje pravnih dejanj v stečaju, ker je menilo, da zanje ne veljajo kolizijska pravila iz člena 1(2), točka 2.
      
      36.      Moram poudariti, da je ta izključitev iz sodbe Gourdain temeljila na neposredni povezavi med tožbo in postopkom v primeru insolventnosti.(25) Vendar Sodišče v sodbi ni navedlo samostojne Skupnostne opredelitve tožb za izpodbijanje pravnih dejanj. Nasprotno, Sodišče
         je raje določilo splošna merila – ki pa so Skupnostna –, ki bi se lahko uporabila za tožbe, predvidene v nacionalnih ureditvah.(26) Podoben pristop je Sodišče privedel do ugotovitve, da obstaja povezava med stečajem in tožbo iz francoskega prava (ki je
         sporna v sporu v glavni stvari v zadevi Gourdain), pri čemer je upoštevalo te utemeljitve: prvič, da se tožbo v skladu s francoskim
         pravom, ki ureja postopek v glavni stvari, lahko vloži le pri sodišču, pri katerem je bil začet stečajni postopek; drugič,
         da lahko tožbo vložita le upravitelj ali sodišče (po uradni dolžnosti); tretjič, da je tožba vložena v imenu in interesu stečajne
         mase in, četrtič, da je v stečajnih predpisih predviden drugačen rok za njeno vložitev.(27)
      
      37.      V sekundarnem pravu tožbe za izpodbijanje pravnih dejanj v stečaju niso bile deležne tako velike pozornosti. Uredba št. 1346/2000
         o postopkih v primeru insolventnosti se v tem pogledu gotovo zdi dvoumna, kar pa bom obravnaval v nadaljevanju.
      
      38.      Posebno omembo pa zasluži tudi Bruseljska konvencija iz leta 1995 o postopkih v primeru insolventonosti, oblikovana pod okriljem
         Evropske skupnosti, ki pa se ni uresničila, ker je niso sprejele vse države članice.(28) Čeprav je vsebina neuresničene konvencije ustrezala Uredbi št. 1346/2000, so bila njena določila opremljena z razlagalnim
         poročilom, ki so ga pripravile in se o njem pogajale države članice.(29) Dokument sta pripravila profesor Miguel Virgós Soriano z Universidad Autónoma de Madrid in luksemburška sodnica Etienne Schmit,
         ki sta sodelovala tudi pri oblikovanju konvencije.(30) V točki 77 poročila sta avtorja odločno navedla, da čeprav v besedilu ni omenjeno procesno načelo vis atractiva concursus, je kljub temu deloma upoštevno. Dobesedno navajajoč sodbo v zadevi Gourdain trdita, da je podana vez privlačnosti, če „se
         tožbe […] povzamejo neposredno iz stečajnega prava in […] se vnesejo v postopke v primeru insolventnosti.“ Na koncu sta dodala,
         sledeč trdnemu logičnemu sklepanju, da „je treba za takšne tožbe, da bi se izognili neopravičljivim pravnim prazninam med
         obema konvencijama, uporabiti Konvencijo o postopkih v primeru insolventnosti in njena pravila o pristojnosti“.(31)
      
      3.      Povzetek
      39.      Ureditev postopkov v primeru insolventnosti se je precej oddaljila od splošnih določb civilnega prava, in sicer do te točke,
         da se je actio pauliana spremenila v zelo različno orodje stečajnega prava držav članic. Sodišče se je o obeh tožbah izreklo ob odločanju v sporih
         o pristojnosti na podlagi prava Skupnosti in ugotovilo, da so za civilne tožbe pristojna splošna sodišča Bruseljske konvencije
         (zdaj Uredbe št. 44/2001), iz njihove pristojnosti pa izključilo tožbe za izpodbijanje pravnih dejanj v stečaju. Ker se določbe
         o mednarodni pristojnosti ne uporabljajo za stečaje ali „podobne postopke“, je Sodišče ugotovilo, da so tožbe za izpodbijanje
         pravnih dejanj, čeprav niso opredeljene v pravu Skupnosti, vendarle del teh postopkov, če so tesno povezane z njihovim potekom.
         Takšna povezava pa se določi ob upoštevanju značilnosti posamezne tožbe, kot so opredeljene v nacionalnem pravu.
      
      40.      Ta ureditveni okvir in sodna praksa sta sestavljala pravo, ki je veljalo pred sprejetjem Uredbe št. 1346/2000 o postopkih
         v primeru insolventnosti. Menim, da je neizogibno v nadaljevanju pojasniti, ali sprejetje te uredbe potrjuje ali spreminja
         poudarjene ugotovitve.
      
      B –    Tožbe za izpodbijanje pravnih dejanj v stečaju in Uredba št. 1346/2000  
      41.      Vprašanje, ki ga je postavilo Bundesgerichtshof, je mogoče skrčiti v preprosto vprašanje: ali določila o pristojnosti v primerih
         insolventnosti iz člena 3(1) Uredbe št. 1346/2000 vključujejo tožbe za izpodbijanje pravnih dejanj v stečaju, čeprav v njih
         niso izrecno navedene?
      
      42.      V nasprotju s trditvami tožeče in tožene stranke menim, da kar zadeva obravnavani primer v pravu Skupnosti ni pravnih praznin.
         Če v pravu ni mogoče najti rešitve problema, si je treba pomagati z razlago po analogiji. Če ni določbe, ki jo je treba uporabiti,
         razlaga po analogiji omogoči sodišču uporabiti drugo določbo, ki ustreza namenu in vsebini;(32) to pa ne velja v tem sporu, saj obstajajo veljavna pravila (člen 3(1) Uredbe št. 1346/2000) in druge določbe iz istega besedilu,
         ki nam ga pomagajo rešiti.
      
      43.      Pravzaprav se tu pojavi razlagalna zapreka, ki zahteva razlago navedenega člena 3(1). Dvomi, ki jih ima predložitveno sodišče,
         izvirajo iz te razlage. Nimamo namreč opraviti s pravno praznino, temveč je treba opraviti hermenevtično nalogo.
      
      1.      Uredba št. 1346/2000 in njena kolizijska pravila
      44.      Uredba št. 1346/2000 navidezno ne vsebuje določb o pristojnosti za odločanje o tožbi za izpodbijanje pravnih dejanj v stečaju,
         vendar člen 3(1) vsebuje splošno pravilo o pristojnosti, ki temelji na pristojnosti države, na katere ozemlju je središče
         dolžnikih glavnih interesov.(33)
      
      45.      To merilo bi lahko imelo za posledico preprost izid, ki je podprt tudi z drugo utemeljitvijo tožene stranke. V členu 18(2)
         Uredbe št. 1346/2000 je pri navedbi pooblastil upravitelja predvideno tudi to, da lahko „vloži kakršno koli izpodbojno tožbo,
         ki je v interesu upnikov“; kolikor je mogoče sklepati iz prava Skupnosti, so tožbe za izpodbijanje pravnih dejanj, s tem da
         je upravitelju dovoljeno vložiti te tožbe, ne da bi bilo v zvezi s tem določeno pravilo o pristojnosti, izključene s področja
         uporabe uredbe. Taka utemeljitev bi pomenila, da se mednarodna pristojnost določi po Uredbi št. 44/2001 ali po nacionalnem
         pravnem sistemu.
      
      46.      Navkljub logičnosti utemeljitve tožene stranke menim, da je bolj prepričljivo stališče tožeče stranke, saj je v nasprotju
         s členom 3(1) v členu 18(2) Uredbe št. 1346/2000 tožba za izpodbijanje pravnih dejanj navedena dobesedno, toda tako razlago
         a contrario je treba uporabljati previdno.(34) Enaka skrb se razkriva tudi v šesti uvodni izjavi Uredbe št. 1346/2000, v kateri so izraženi dvomi, ki jih imajo institucije
         pri obravnavi pristojnosti in tožb za izpodbijanje pravnih dejanj v stečaju. Po poudarku o prizadevanju za skladnost določb
         z načelom sorazmernosti je dodano, „da mora biti […] omejena na določbe, ki urejajo pristojnost za uvedbo postopkov v primeru
         insolventnosti in za odločbe, ki se sprejemajo neposredno na podlagi postopkov v primeru insolventnosti in so tesno povezane
         s takimi postopki.“ Če bi se to izkazalo za nezadostno, je v uvodni izjavi ponovljeno, da se Uredba ne ustavi tu, saj se nanaša
         na „priznavanj[e] teh odločb in […] pravo, ki se uporablja, ki prav tako ustrezajo navedenemu načelu.“
      
      47.      Jasno in razločno se kaže namen Sveta za razrešitev težav tega spora, zaradi česar se pri razlagi člena 3(1) nagibam k relativizaciji
         pomena člena 18(2).
      
      48.      Sistematična analiza Uredbe št. 1346/2000 bi verjetno privedla do drugačnega sklepa, kot ga predlaga tožena stranka,(35) saj tako člen 4(2)(m) kot člen 25(1), drugi pododstavek, vsebujeta pravilo o pravu, ki ga je treba uporabiti, in zapoved
         priznavanja sodnih odločb, če je njihov predmet tožba za izpodbijanje pravnih dejanj v stečaju. Poseben pomen ima dejstvo,
         da se ta vidik obravnava v členu 25(1), drugi pododstavek, saj je s sklicevanjem na določbe o priznanju in izvedbi Uredbe
         št. 44/2001 v določbi nakazano, da ta sklic „velja za odločbe, ki so neposredno sprejete na podlagi postopkov v primeru insolventnosti
         in so z njimi tesno povezane, četudi jih je sprejelo drugo sodišče.“ To je očiten namig na sodbo Gourdain, kar podpira stališča
         tožeče stranke.(36)
      
      49.      Uredba št. 1346/2000 ne razlikuje med določbami o pristojnosti sodišč in določbami o priznavanju. V resnici sta v razmerju
         vzajemnosti: odločbe, ki jih je treba priznati po členu 25, odražajo tudi področja, za katera je prisotno sodišče, pri katerem
         poteka stečajni postopek.(37)
      
      50.      Ob upoštevanju predstavljenih razlogov je mogoče razločiti voljo Sveta po ureditvi postopkovnega reda za tožbe za izpodbijanje
         pravnih dejanj v stečaju z razsežnostmi na področju Skupnosti. Preizkus iz Uredbe št. 1346/2000 kaže, da molk uredbe glede
         pristojnosti za odločanje ni popoln, temveč le delen. To dejstvo podpira rešitev, ki jo je predlagalo Sodišče; vendar naj
         se pred tem ustavim še pri vlogi, ki jo mora odigrati Uredba št. 44/2001.
      
      2.      Skupna razlaga uredb št. 1346/2000 in 44/2001
      51.      Da bi se zagotovilo, da se na podlagi člena 3(1) Uredbe št. 1346/2000 pristojnost na podlagi vis atractiva prizna sodišču, pri katerem poteka stečajni postopek, je treba ugotoviti, ali Uredba št. 44/2001 v skladu s prakso iz zadeve
         Gourdain ne velja za tožbe za izpodbijanje pravnih dejanj v stečaju.
      
      52.      Tožena stranka trdi, da je začetek veljavnosti Uredbe št. 1346/2000 pomenil bistveno spremembo zakonodajnega okvira, ki je
         spremenila sodno prakso iz navedene sodbe Gourdain, saj je bilo treba člen 1(2), točka 2, Bruseljske konvencije iz leta 1968
         razlagati široko, da se ne bi sprejela besedila Skupnosti, ki bi se lahko prekrivala. Sodba Gourdain je bila tako zadnji vezni
         člen v verigi, v kateri je bilo kot edini člen vdelano besedilo, osamljeno na tem področju. V skladu s trditvami tožene stranke
         je s sprejetjem Uredbe št. 1346/2000 nujnost izogibati se pravnim prazninam v pravilih o pristojnosti zahtevala drugačno razumevanje
         navedenega predpisa, zdaj člena 1(2)(b) Uredbe št. 44/2001. Ker je predpis za določanje pristojnosti v stečajnih postopkih
         že obstajal, ga je bilo treba razlagati restriktivno. Po tej teoriji bi se mednarodna sodna pristojnost določila v skladu
         s pravili nacionalnega prava, v tem primeru nemškega.
      
      53.      Toda pristop tožene stranke ne prepriča nikogar, saj bi ga lahko sprejeli le, če člen 3(1) Uredbe št. 1346/2000 dejansko ne
         bi vseboval smernic o pristojnosti glede tožb za izpodbijanje pravnih dejanj v stečaju. V skladu s pisnimi stališči češke
         vlade nič ne kaže na to, da v ureditvi Skupnosti na področju insolventnosti ni bilo nič določeno; poleg tega sočasna veljavnost
         obeh uredb utrjuje načelo neobstoja pravnih praznin, vendar ne v smislu, ki ga predlaga tožena stranka.(38)
      
      54.      Povezanost pravnega reda Skupnosti ima dve posledici: prva je ta, da če splošni predpis ne ureja določenega vprašanja ali
         se sklicuje, posredno ali izrecno, na drug predpis, je treba merilo za določitev pristojnosti ugotoviti na podlagi posebnih
         predpisov. Druga posledica je ta, da kljub množici predpisov Skupnosti zadošča kakršen koli sklic na nacionalno pravo, in
         sicer ne le zaradi logike razmerja med navedenimi določili, temveč tudi zaradi razlogov učinkovitosti določb o pristojnosti
         in priznavanju kolizijskih pravil Skupnosti.(39)
      
      55.      Zato ima sodba Gourdain trdno podlago in daje dragocene smernice za rešitev obravnavane zadeve.(40) Sprejetje Uredbe št. 1346/2000 ni oslabilo, temveč je še povečalo uporabnost te sodbe. Ker v pravu Skupnosti ni bila sprejeta
         splošna tožba za izpodbijanje pravnih dejanj, imajo značilnosti tožbe in njene poznejše povezave s stečajem poseben pomen.(41) Tako preizkus izpodbojne tožbe nemškega prava daje dovolj dejavnikov, da si pomagamo s sodbo Gourdain in pojasnimo, iz katere
         uredbe izhaja pravilo o pristojnosti. (42)
      
      56.      V členu 129 in naslednjih Insolvenzordnung iz leta 1994 je tožba za izpodbijanje pravnih dejanj v stečaju opisana z določenimi
         značilnostmi: ureja jo izključno stečajno pravo, vloži pa se lahko le v okviru insolventnosti;(43) vloži jo lahko le upravitelj, in sicer le za zaščito interesov vseh upnikov ali stečajne mase.(44) Pri zagotavljanju varstva dolžnikovega premoženja se tožba uporabi zoper razpolagalna dejanja pred začetkom stečajnega postopka, s čimer je določen rok za njeno vložitev.(45)
      
      57.      Dejstvo, da gre za kontradiktorni postopek, in ne za kolektivni postopek, ki se uporabi ob stečaju, za ponazoritev ne zadostuje
         neskladje med tožbo in stečajem.(46) Vse kaže na to, da gre za tožbo, ki je tesno povezana s pravno razglasitvijo insolventnosti in za vložitev katere je pooblaščen
         le upravitelj; s tem pa je dokazana njena nujna povezava s stečajem.
      
      58.      Tako se po skupni razlagi uredb št. 44/2001 in št. 1346/2000 ter upoštevajoč sodno prakso iz zadeve Gourdain nagibam k mnenju,
         da tožba za izpodbijanje pravnih dejanj v stečaju ni urejena v splošni ureditvi Skupnosti v zvezi s pristojnostjo. Navezna
         okoliščina je tako v določbah člena 3(1) Uredbe št. 1346/2000. Zdi se, da to tezo podpira tudi veliko ocen v zvezi z zakonodajno
         politiko, ki se skriva za evropskim stečajnim pravom. Temu vprašanju bom posvetil naslednji razdelek, vendar moram prej končati
         pomembno pojasnitev svoje razlage.
      
      3.      Nameni tožbe za izpodbijanje pravnih dejanj v stečaju in zakonodajna politika Uredbe št. 1346/2000   
      59.      Poseganje Skupnosti v predpise stečajnega prava temelji na prizadevanju za večjo učinkovitost in pravno varnost. Da bi se
         izognili zmedi v zakonodajnem okviru, ki bi odvračal od gospodarskih poslov v Uniji, Uredba št. 1346/2000 določa jasne smernice,
         ki zagotavljajo stabilnost in doslednost tako pomembnih vprašanj, kot so sodna pristojnost, veljavno pravo, priznavanje in
         izvrševanje sodnih odločb. V sekundarnem pravu so bili na tem področju doseženi tudi drugi napredki, ki imajo vsi enak namen
         in ki skupaj sestavljajo sistem evropskega stečajnega prava.(47) Skratka, gre za corpus, za katerega je značilno enoglasno prizadevanje za usklajenost pri sprejemanju sodnih odločb.(48)
      
      60.      V četrti uvodni izjavi Uredbe št. 1346/2000 se izraža ta skrb z vidika kolizij ob ugotavljanju, da se je „[z]a pravilno delovanje
         notranjega trga […] treba izogibati spodbujanju strank k prenosu premoženja ali sodnih postopkov iz ene države članice v drugo,
         da bi se tako skušal doseči ugodnejši pravni položaj (t. i. ‚forum shopping‘).“ Upoštevajoč to idejo je bil z uredbo sprejet model univerzalnega mednarodnega postopka zaradi insolventnosti in odklonjen model enotne zasnove za vse kolektivne postopke zunaj ozemlja, na
         katerem so bili začeti.(49) Prednosti tega modela so očitne, saj prinaša predvidljivo ureditev, odvrača od forum shopping in znižuje stroške postopka.(50) Vendar ima univerzalnost tudi svoje slabe strani, in sicer predvsem za lokalne upnike, zlasti če so daleč in imajo na voljo
         manj sredstev kot drugi upniki, da bi uveljavljali svoje pravice v sporu, ki poteka v državi članici, v kateri nimajo sedeža.
         Vendar splošne prednosti univerzalnega modela govorijo same zase, zlasti če preučimo resnično nalogo stečajnega postopka:
         reorganizacijo podjetja in zavarovanje terjatev. Izrazito zmanjšanje stroškov, ki bi nastali zaradi centralizacije vseh postopkov,
         je odločna spodbuda, da se – tako kot je v splošnem zarisano z Uredbo št. 1346/2000 – zavzamemo za univerzalni mednarodni
         stečajni postopek.(51)
      
      61.      Gospodarski smisel izvzetja tožb za izpodbijanje pravnih dejanj iz postopka v primeru insolventnosti povzroča določene dvome.
         V skladu s stališči grške in češke vlade(52) je univerzalno načelo, za katero se zavzema Uredba št. 1346/2000, postavljeno na glavo, saj je v skladu z njim upravitelj
         obvezan začeti postopek v različnih državah, in sicer po merilih mednarodne sodne pristojnosti, ki so vsebovana v drugih dokumentih,
         ne navedeni uredbe. Prav tako pa bi spodbudilo nastanek razlik med ureditvami, medtem ko bi se sočasno pojavili gospodarski
         subjekti, ki bi iskali najugodnejšo ureditev, kar bi še dodatno zmotilo normalen potek stečaja.(53) Čeprav bi mogoče imelo nekatere prednosti za upnike, ki imajo stalno prebivališče ali sedež v državi, v kateri je upravitelj
         začel postopek, pa ne smemo pozabiti na splošni interes, ki ga varuje stečajni postopek in ki ni le interes posameznih upnikov, temveč tudi interes premoženja insolventnega
         dolžnika in vseh neporavnanih obveznosti.(54)
      
      62.      Vendar pa obstajajo primeri, v katerih se zdi univerzalni model nezadosten. Predstavljajte si na primer položaj, v katerem
         nastopajo tudi dejavniki zunaj Skupnosti in v katerem se oslabi zagotovilo, da bo sodba, ki je bila razglašena v državi članici,
         v kateri je bil postopek začet, priznana tudi v tretji državi, v kateri se nahaja dolžnikovo premoženje. Poleg tega se s centralizacijo
         pristojnosti za stečajni postopek stroški vedno ne zmanjšajo, kajti obstajajo primeri, ko bi bilo ugodneje odločati o tožbah
         v državi članici, v kateri se premoženje nahaja, tako da ne bi porabljali časa in denarja s postopki priznavanja in izvršitve.
      
      63.      Zaradi navedenega je primerno podrobneje opredeliti univerzalnost Uredbe št. 1346/2000 za tožbe za izpodbijanje pravnih dejanj
         v stečaju.
      
      4.      Pristojnost iz Uredbe št. 1346/2000 – alternativna ali izključna? 
      64.      Predpisi Skupnosti o insolventnosti vsebujejo več pravil o sodni pristojnosti, ki pa imajo svoje posebnosti. Iz njih izhaja,
         da je za začetek, potek in končanje postopka predvidena izključna pristojnost. Nasprotno pa za preventivne ukrepe velja alternativna ureditev pristojnosti.
      
      65.      Posebnosti tožb za izpodbijanje pravnih dejanj v stečaju zahtevajo, da pristojnost sodišč za njihovo obravnavo ni vedno izključna.
         Gre za – kot so jo poimenovali nekateri avtorji – relativno izključno pristojnost, kar je potrebno razumeti kot posebno pravico upravitelja.(55) Strinjam se s tistimi, ki trdijo, da pravica upravitelja do vložitve tožbe za izpodbijanje pravnih dejanj pomeni posebno
         pravico do ravnanja. Tako lahko le on opravlja dejanja, ki so najprimernejša za postopek in zaščito stečajne mase.
      
      66.      Ta ugotovitev se opira na člen 18(2) Uredbe 1346/2000, in sicer v delu, v katerem je upravitelju omogočeno, da „lahko v katerikoli drugi državi članici sodno ali zunajsodno uveljavlja, da so bile premičnine po uvedbi postopkov z ozemlja države, v kateri so bili uvedeni postopki,
         odstranjene na ozemlje navedene druge države članice.“(56) Takoj nato je v členu določeno, da „lahko [upravitelj] vloži kakršno koli izpodbojno tožbo, ki je v interesu upnikov“, pri
         čemer se predpostavlja, da je tako sredstvo mogoče vložiti „v kateri koli drugi državi članici“, kot je navedeno v prvem odstavku
         tega člena.(57)
      
      67.      Enako stališče izhaja iz člena 25(1), drugi pododstavek, navedene uredbe. Pri navajanju določb o priznavanju in izvršitvi
         sodnih odločb je določena tudi obveznost priznavanja „[odločb], ki so neposredno sprejete na podlagi postopkov v primeru insolventnosti
         in so z njimi tesno povezane, četudi jih je sprejelo drugo sodišče.“ (58) V uredbi se torej priznava, da odločbe, ki so bile razglašene kot posledica tožbe za izpodbijanje pravnih dejanj v stečaju,
         sprejme sodišče, pri katerem poteka stečajni postopek, ali katero drugo sodišče, ne glede na to, ali se nahaja v tej ali drugi
         državi članici.
      
      68.      Ta posebna pravica upravitelja je v skladu z nalogami, ki jih opravlja v okviru postopka v primeru insolventnosti. V členu 2(b)
         Uredbe št. 1346/2000 je opredeljen kot oseba ali organ, ki mu je zaupano „upravljanje ali unovčenje premoženja, ki je bilo
         odvzeto dolžniku“. Pristojnosti in obveznosti upravitelja so v državah članicah različne, vendar je za vse značilno, da upravitelj
         monopolizira vsa glavna dejanja stečajnega postopka. Jamči za stečajno maso, zagotavlja par conditio creditorum ter daje pobude za sestanke in načrte v zvezi z reorganizacijo, potrebno za sanacijo podjetja. V skladu s strateškimi odločitvami,
         ki jih je obvezan sprejeti, mora takrat, ko je treba vložiti zahtevke za zaščito stečajne mase, izbirati med različnimi sodišči.
      
      C –    Sklep
      69.      V teh okoliščinah menim, da je v skladu s členom 3(1) Uredbe št. 1346/2000 za obravnavo tožbe za izpodbijanje pravnih dejanj
         v stečaju zoper toženo stranko, ki ima sedež v drugi državi članici, pristojno sodišče države članice, pri katerem poteka
         postopek v primeru insolventnosti. Ker gre za relativno izključno pristojnost, mora upravitelj izbrati sodišče, ki je glede
         na izpodbijano razpolagalno dejanje primerno za najučinkovitejšo zaščito stečajne mase.
      
      VI – Drugo vprašanje za predhodno odločanje
      70.      Drugo vprašanje predložitvenega sodišča se postavi, če bi Sodišče na prvo vprašanje za predhodno odločanje odgovorilo nikalno,
         zato glede na odgovor, ki sem ga predlagal za prvo vprašanje, drugega ni treba preučiti.
      
      71.      Če pa bi Sodišče odločilo drugače, kot predlagam, bi bilo treba za uredbi št. 44/2001 in št. 1346/2000 uporabiti načelo neobstoja
         pravnih praznin. Na podlagi navedenega načela in povezanosti pravnega reda Skupnosti bi bila pravila o pristojnosti, ki se
         uporabijo za tožbe za izpodbijanje pravnih dejanj v stečaju, če imajo razsežnosti Skupnosti, vsebovana v teh instrumentih.
         Če bi Sodišče razsodilo, da člen 3(1) Uredbe št. 1346/2000 ne zajema tega tipa tožb, bi veljala Uredba št. 44/2001 in njene
         določbe o mednarodni sodni pristojnosti.
      
      72.      Tak sklep pa ni najbolj zaželen, saj bi to pomenilo, da sodna praksa iz zadeve Gourdain po sprejetju Uredbe št. 1346/2000
         ni več veljavna. V takem primeru bi moralo Sodišče izdelati skladno in celostno sodno prakso, ki bi bila primerna alternativa
         ugotovitvam iz navedene zadeve.(59)
      
      73.      Druga možnost – prepustiti merila za določanje mednarodne sodne pristojnosti nacionalnim ureditvami glede kolizij – pa bi
         bila v nasprotju s koristnim učinkom, ki mu sledita obe uredbi, kot je razloženo v točki 53 teh sklepnih predlogov.
      
      74.      Upoštevajoč strašne posledice, ki bi jih povzročil nikalen odgovor na prvo vprašanje, se moj predlog okrepi, kot bi šlo za
         reductio ad absurdum. Tako s še večjo odločnostjo vztrajam pri utemeljitvah, ki sem jih navedel v zvezi s prvim vprašanjem predložitvenega sodišča.
         
      
      VII – Predlog
      75.      Glede na navedene preudarke predlagam, naj Sodišče na vprašanji za predhodno odločanje, ki ju je zastavilo Bundesgerichtshof,
         odgovori:
      
      „Člen 3(1) Uredbe 1346/2000 je treba razlagati tako, da je sodišče iz države članice, pri katerem poteka stečajni postopek,
         pristojno za obravnavo tožbe za izpodbijanje pravnih dejanj v primeru insolventnosti zoper toženo stranko, ki ima sedež v
         drugi državi članici.“
      
      1 –	Jezik izvirnika: španščina.
      
      2 –	H. de Balzac, Oče Goriot, Človeška komedija, ur. EDAF, Madrid 1972, zvezek I, str. 993 in naslednje. 
      
      3 –	Uredba Sveta (ES) z dne 29. maja 2000 (UL L 160, str. 1).
      
      4 –	Uredba Sveta (ES) z dne 22. decembra 2000 (UL 2001, L 12, str. 1).
      
      5 –	Sodba Bundesgerichtshof (zvezno vrhovno sodišče, Nemčija) z dne 11. januarja 1990 (IX ZR 27/89).
      
      6 –	Veliki španski strokovnjak za rimsko pravo Xavier D'Ors je eno od svojih del začel tako, da je izpodbijanje goljufivih
         ravnanj označil za enega od najtežavnejših in najbolj spornih problemov v vsem rimskem pravu. (El interdicto fraudatorio en
         el derecho romano clásico, Rim-Madrid 1974, str. 1).
      
      7 –	Postopek manus iniectio je potekal tako: če po tridesetih dneh od razglasitve ugotovitvene sodbe dolžnik ni plačal, ga je upnik, po potrebi tudi
         na silo, privedel pred sodnika in naznanil: „Naloženo ti je bilo, da mi plačaš deset tisoč sestercev, in nisi jih plačal,
         zato se zdaj polaščam tebe, ki si bil obsojen na deset tisoč sestercev.“ (Gayo 4,21) 
      
      8 –	Za nekatere komentatorje je ta izraz dokaz za obstoj pravila, da osebni dolgovi niso zastarali. Drugi so menili, da se
         „sovražnik“ nanaša na tiste, ki niso imeli rimskega državljanstva in proti katerim je upnik svojo pravico lahko uveljavljal
         kadarkoli. Brez ugibanja o ustreznem branju besedila, nesorazmernem ali diskriminatornem, pa je rimsko pravo nadaljevalo razvoj
         po prijetnejših poteh.
      
      9 –	Skrivnostni pretor Paulus je sprožil veliko razpravo med strokovnjaki za rimsko pravo: nekateri so menili, da gre za pravnega
         svetovalca Pavla, ki je bil leta 222 pr. n. št. pretorjanski perfekt. Drugi pa so menili, da razvoj imena temelji na procesu,
         ki se razvije v bizantinskem obdobju. Tako to opisuje Planiol, M. v Traité élémentaire de droit civil, osma izdaja, Pariz, LGDJ, 1920–1921, str. 1413, in podrobneje Collinet, P., „L'origine byzantine du nom de la Paulienne“,
         Nouvelle revue historique de droit français et étranger, 43, 1919.  
      
      10 –	Ankum, J.A., De geschiedenis der „actio pauliana“, Zwolle Tjeenk Willink, 1962; Coing, H., „Simulatio und Fraus in der Lehre des Bartolus und Baldus“, v Festschrift P. Koschaker, zvezek III, 1939, str. 402 in naslednje; D'Ors, X., navedno zgoraj, str. 203; Gutiérrez, F., Diccionario de Derecho Romano, Editorial Reus, Madrid 1982, str. 25, in Torrent, A., Manual de Derecho Privado Romano, Librería General, Zaragoza 1995, str. 381.
      
      11 –	Digeste, knjiga XXII, zvezek I, 38.4: „Prav tako je treba vrniti plodove fabijanske in paulijanske tožbe, s katero se izpodbija
         odtujitev v škodo upnikom; pretor namreč posreduje, da bi bilo stanje tako, kot bi do odtujitve ne prišlo, kar se zdi pravično,
         saj ima beseda ‚boš povrnil‘, ki jo pretor uporabi v tem ediktu, dovolj širok pomen, da zajame tudi vrnitev plodov.„ (Paulus
         6 ad Plaut).
      
      12 –	Načelo, ki je v latinskem reku opredeljeno kot res inter alios acta aliis neque nocere, neque prodesse potest.
      
      13 –	Forner Delaygua, J. J. (izd.) v La protección del crédito en Europa: la acción pauliana, Bosch, Barcelona 2000, opravi primerjalno analizo paulijanske tožbe, tako s civilnopravnega vidika kot z vidika stečajnega
         prava.
      
      14 –	Označuje se jo tudi kot „acción rescisoria“ [tožba za preklic pravnih dejanj], ki vsebuje tudi druge posebne tožbe za ponovno
         vzpostavitev stečajne mase.
      
      15 –	Po mnenju Beltrán, E., Articulo 49 v Rojo, A. in Beltrán, E., Comentario a la Ley Concursal, ur. Thomson-Civitas, Pamplona 2004, str. 990, obstajajo različna poimenovanja načela, pa tudi različni koncepti: načelo
         enakega obravnavanja upnikov, načelo prirejenosti upnikov, načelo izključne uporabe predpisov o stečaju ali načelo sorazmernosti.
         Glede nemškega prava glej Balz, M. in Landfermann, H.‑G., Die neuen Insolvenzgesetze, druga izdaja, Dusseldorf 1999. 
      
      16 –	V francoskem pravu, Terré, F., Simler, P. in Lequette, Y., Droit Civil. Les obligations, ur. Dalloz, sedma izdaja, Pariz 1999, str. 969 in 970. 
      
      17 –	Goode, R., Principles of Corporate Insolvency Law, ur. Sweet & Maxwell, London 2005, str. od 411 do 413. 
      
      18 –	V italijanski ureditvi je bil tako na primer z Real Decreto 267/1942 spremenjen člen 708 in naslednji trgovskega zakonika
         iz leta 1885, da bi se iz stečajnih postopkov odstranile subjektivne zahteve. V španskem pravu je bil prav tako opuščen dokaz
         goljufivega namena iz člena 71 zakona o stečaju 77/2003 z dne 9. julija. 
      
      19 –	V francoskem sistemu je treba posebej omeneniti sodbo Cour de cassation (senat za trgovinske zadeve) z dne 8. oktobra 1996.
         Enako rešitev ponuja špansko pravo, v katerem je glede na teorijo paulijanska tožba podrejena tožbi za izpodbijanje pravnih
         dejanj v stečaju. Tako trdi León, F., „Articulo 71. Acciones de reintegración“, v Rojo, A. y Beltrán, E., prav tam, str. 1319
         in 1320. 
      
      20 –	Sodba z dne 10. januarja 1990 v zadevi Reichert in Kockler (C-115/88, Recueil, str. I-27).
      
      21 –	Prav tam, točka 12. 
      
      22 –	Stališče je bilo potrjeno v sodbi z dne 26. marca 1992 v zadevi Reichert in Kockler (C‑261/90, Recueil, str. I-2149). Borrás,
         A., Revista Jurídica de Catalunya, 1990, str. 1133 in naslednje, in 1992, str. 2149 in naslednje, obravnava obe sodbi. Prav
         tako glej Forner Delaygua, J. J., „La acción pauliana ante el TJCE“, Revista de Instituciones Europeas, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales 1991, str. od 635 do 637. 
      
      23 –	Sodba z dne 22. februarja 1979 v zadevi Gourdain (133/78, Recueil, str. 733).
      
      24 –	Prav tam, točka 4. 
      
      25 –	Bermejo Gutiérrez, N. in Rodríguez Pineau, E., „Normas de protección de acreedores: entre el derecho de sociedades y el
         derecho concursal“, Indret, št. 4, 2006, str. 22 in 23, ter Enriques, L. in Gelter, M., „Regulatory Competition in European
         Company Law and Creditor Protection“, European Business Organization Law Review, št. 7, 2006, str. 440.
      
      26 –	Kar je povzročilo „nacionalno“ uporabo prakse iz zadeve Gourdain, ki se je upoštevala pri vsaki tožbi za izpodbijanje pravnih
         dejanj v stečaju, kot kažejo med drugim sodbe Tribunal de Bari (Italija) z dne 27. januarja 2004, RDIPP, 2004, str. od 1386
         do 1390; Arrondissementsrechtbank Leeuwarden z dne 31. maja 1979; High Court, Chancery Division (Manchester) z dne 5. maja
         2005, ILP, 2005-9, str. 552 in naslednje, in Cour de Cassation (Chambre commercial) z dne 24. maja 2005, RCDIP, zvezek 94,
         2005, str. 489 in naslednje. V zvezi s tem glej tudi Bermejo Gutiérrez, N. in Rodríguez Pineau, E., prav tam, str. 22 in 23. 
      
      27 –	Sodba Gourdain, točka 5. 
      
      28 –	Konvencijo so v Bruslju 22. novembra 1995 podpisali pooblaščeni predstavniki Belgije, Danske, Nemčije, Grčije, Španije,
         Francije, Italije, Luksemburga, Avstrije, Portugalske, Finske in Švedske.
      
      29 –	Dokument Sveta št. 6500/1/96 REV1 DRS (CFC). 
      
      30 –	Avtorstvo tega dokumenta razloži njegovo običajno poimenovanje „Poročilo Virgós/Schmit“.
      
      31 –	Moj poudarek. 
      
      32 –	O pojmu pravnih praznin in uporabi razlage po analogiji v teoriji argumentacije v pravu glej Perelman Ch., (izd.), Le problème des lacunes en droit, ur. Bruylant, Bruselj 1968, in Díez-Picazo, L., Experiencias jurídicas y teoría del derecho, ur. Ariel, Barcelona 1973, str. od 280 do 283. 
      
      33 –	To pravilo pa ne pomeni, da Uredba št. 1346/2000 ni okrepila načela vis atractiva concursus. V tem smislu jo potrjuje tudi poročilo Virgósa in Schmitove v točki 77, v katerem avtorja ugotavljata, da „nacionalno pravo
         nekaterih držav članic upošteva pravilo vis atractiva concursus, na podlagi katerega je sodišče, ki je začelo postopek v primeru insolventnosti, pristojno ne le v postopku v primeru insolventnosti,
         temveč tudi za vse druge tožbe, ki sledijo iz insolventnosti. Čeprav bi prenos tega načela na mednarodno raven povzročil polemike,
         je osnutek Konvencije EGS iz leta 1982 v členu 15 vseboval pravilo, ki […] je temeljilo na ‚teoriji vis attractiva‘ in na podlagi katerega so države članice, v katerih je bil začet postopek v primeru insolventnosti, pristojne za dolgo vrsto
         tožb, ki izhajajo iz insolventnosti. Niti ta člen niti ta filozofija nista bila vključena v to konvencijo.“
      
      34 –	Ostro kritiko razlage člena 18(2), ki ga predlaga tožena stranka, poda Pannen, K. (izd.), European Insolvency Regulation, ur. De Gruyter, Berlín 2007, str. 125. Meni, da so se avtorji uredbe popolnoma zavedali nevšečnosti, ki bi jih povzročile
         tožbe, povezane s postopki v primeru insolventnosti.
      
      35 –	Toženo stranko podpirajo grška in češka vlada ter Komisija. 
      
      36 –	Enako menita Duursma-Kepplinger, H.-C., Duursma, D. in Chalupsky, E., Europäische Insolvenzverordnung, ur. Springer, Dunaj-New York 2002, str. 441. 
      
      37 –	V tem smislu izstopa odobreno mnenje Virgósa, M. in Garcimartína, F., v Comentario al Reglamento Europeo de Insolvencia, ur. Thomson-Civitas, Pamplona 2003, str. 66: „Zadostuje opozoriti, da uredba o insolventnosti glede področja materialnopravne
         uporabe ne razlikuje med pravili o pristojnosti in pravili o priznanju oziroma izvajanju: zasnovana so bila kot vzporedna
         pravila. Tako je seznam odločb, ki so navedene v členu 25, namenjen natančni opredelitvi vprašanj ali sporov, ki spadajo v
         pristojnost sodišča, pri katerem poteka stečajni postopek.“
      
      38 –	O načelu neobstoja pravnih praznin glej Sánchez Lorenzo, S. in Fernández Rozas, J.C., Derecho Internacional Privado, tretja izdaja, ur. Thomson-Civitas, Pamplona 2004, str. od 64 do 67, pa tudi Virgós, M. in Garcimartín, F., op. cit., str. 62 in 63. 
      
      39 –	Virgós, M. in Garcimartín, F., prav tam, str. 63, ponazarjata nesmiselne posledice takega pristopa.
      
      40 –	Vendar se sodba Gourdain ne omejuje le na tožbe za izpodbijanje pravnih dejanj v stečaju. Nanaša se namreč tudi na spore
         med stečajnim upraviteljem in dolžnikom o lastništvu predmeta v stečajni masi, spore v zvezi z pooblastili stečajnega upravitelja
         glede odločanja o izpolnitvi obvezujočih pogodbenih obveznosti in na tožbe zaradi odgovornosti zoper stečajnim upraviteljem.
      
      41 –	V tem smislu Pannen, K. (izd.), op. cit., str. 122 in 123. 
      
      42 –	Prav tam, str. 124. 
      
      43 –	Člen 129 in naslednji Insolvenzordnung (nemški zakon o insolventnosti). 
      
      44 –	Člen 129(1) Insolvenzordnung. 
      
      45 –	Členi 130, 132 in 133 Insolvenzordnung. 
      
      46 –	Ta utemeljitev lahko privede do resničnih nesmislov, saj se mora v stečajnem postopku brezpogojno spoštovati načelo kontradiktornosti
         postopka, ki je eno od bistvenih zagotovil v pravu in ključno za učinkovito pravno varstvo. Lahko bi trdili, da se stečajni
         postopek razlikuje od običajnega civilnopravnega postopka, vendar se mi ta ugovor zdi pretirano formalističen. V stečaju morajo
         biti upoštevana vsa zagotovila prava, brez vsakršne izjeme od splošnosti stečaja, kot je urejen v Uredbi št. 1346/2000.
      
      47 –	Skupaj z Uredbo št. 1346/2000 ta sistem sestavljajo Direktiva 2001/17/ES z dne 19. marca 2001 o reorganizaciji in prenehanju
         zavarovalnic; Direktiva 98/26/ES z dne 19. maja 1998 o dokončnosti poravnave pri plačilih in sistemih poravnave vrednostnih
         papirjev; Direktiva 2001/24/ES z dne 4. aprila 2001 o reorganizaciji in prenehanju kreditnih institucij in Direktiva 2002/47/ES
         z dne 6. junija 2002 o dogovorih o finančnem zavarovanju.
      
      48 –	Osma uvodna izjava Uredbe št. 1346/2000 vztraja pri nujnosti „izboljšanja učinkovitosti in uspešnosti postopkov v primeru
         insolventnosti s čezmejnimi učinki“. Podobna skrb je ponovno izražena v šestnajsti uvodni izjavi.
      
      49 –	Toda „forum shopping“ v smislu Uredbe ni edina nezakonita praksa, ki se pojavlja. Pravo Skupnosti se bori proti oportunistični in goljufivi uporabi možnosti izbire sodišča, kar se zelo razlikuje od demonizacije per se prakse, ki jo je včasih treba podpirati. V tem smislu glej sklepne predloge v zadevi Staubitz‑Schreiber, predstavljene z
         dne 6. septembra 2005 (C-1/04), točke od 70 do 77.
      
      50 –	Westbrook, J. L., „A Global Solution to Multinational Default“, Michigan Law Review, zvezek 98, 2000, str. 2313 in naslednje, in v isti številki, Guzmán, A., „International Bankruptcy: in Defence of Universalism“,
         str. 2186 in naslednje. 
      
      51 –	 V sodbi z dne 17. januarja 2006 v zadevi Staubitz‑Schreiber (C-1/04, ZOdl., str. I‑701, točki 25 in 26) je bila ta teorija
         ponovno potrjena, s tem da je Sodišče v sporu o splošnem značaju določb o mednarodni sodni pristojnosti iz Uredbe št. 1346/2000
         ugotovilo, da je njen namen „izogibati se spodbujanju strank v postopku k prenosu premoženja ali sodnih postopkov iz ene države
         članice v drugo, da bi se tako skušal doseči ugodnejši pravni položaj. Tega cilja pa ni mogoče doseči, če dolžnik med vložitvijo
         zahtevka za uvedbo in izdajo odločbe o uvedbi postopka lahko prenese središče svojih glavnih interesov v drugo državo članico
         in tako determinira pristojno sodišče in pravo, ki se uporablja. Tak prenos pristojnosti bi bil tudi v nasprotju s ciljem,
         navedenim v drugi in osmi uvodni izjavi Uredbe, in sicer učinkovitim, izboljšanim in uspešnim delovanjem čezmejnih postopkov,
         saj bi upnikom nalagal, naj stalno sledijo dolžniku tja, kamor bi se ta bolj ali manj dokončno odločil preseliti, in bi to
         v praksi lahko pogosto pomenilo podaljšanje postopka.“
      
      52 –	Točka IV(2) in (3) stališč grške vlade in točka 4.2(16) stališč češke vlade.
      
      53 –	Zgoraj navedena sodba Staubitz‑Schreiber, točka 28.
      
      54 –	Čeprav obstajajo zamisli, ki nasprotujejo stečajem, med katerimi nekatere predvidevajo njegovo odpravo, druge pa ohranitev,
         moje mnenje sovpada s teorijo, v kateri imata obe viziji skupni imenovalec: „uresničitev ideala pravičnosti“, na kar opozarja
         Bermejo Gutiérrez, N. v Créditos y quiebra, ur. Civitas, Madrid 2002, str. 467 in 468.
      
      55 –	Virgós, M. in Garcimartín, F., navedeno zgoraj, str. od 69 do 71. 
      
      56 –	Moj poudarek.
      
      57 –	Pannen, K., op. cit., str. 329 in 330, ter poročilo Virgósa in Schmitove, točka 167 in naslednje. 
      
      58 –	Moj poudarek.
      
      59 –	Dovolj je, če dodam, da bi bilo smiselno, da bi Sodišče, če bi prišlo do overruling sodne prakse iz zadeve Gourdain, predloženo zadevo obravnavalo v velikem senatu.