CELEX: 62008CJ0419
Language: pl
Date: 2010-03-18
Title: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 18 marca 2010 r.#Trubowest Handel GmbH i Viktor Makarov przeciwko Radzie Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej.#Odwołanie - Dumping - Rozporządzenie (WE) nr 2320/97 nakładające cła antydumpingowe na przywóz niektórych rur i przewodów bez szwu - Odpowiedzialność pozaumowna - Szkoda - Związek przyczynowy.#Sprawa C-419/08 P.

Sprawa C‑419/08 P
      Trubowest Handel GmbH
      i
      Viktor Makarov
      przeciwko
      Radzie Unii Europejskiej
      i
      Komisji Europejskiej
      Odwołanie – Dumping – Rozporządzenie (WE) nr 2320/97 nakładające cła antydumpingowe na przywóz niektórych rur i przewodów bez szwu – Odpowiedzialność pozaumowna – Szkoda – Związek przyczynowy
      Streszczenie wyroku
      1.        Skarga o odszkodowanie – Przedmiot – Wniosek o zwrot nienależnie zapłaconych ceł antydumpingowych – Właściwość sądów krajowych
      (rozporządzenie Rady nr 2913/92, art. 236 ust. 1)
      2.        Odpowiedzialność pozaumowna – Przesłanki – Bezprawność – Szkoda – Związek przyczynowy
      (art. 288 akapit drugi WE)
      3.        Odpowiedzialność pozaumowna – Przesłanki – Związek przyczynowy – Ciężar dowodu
      (art. 288 akapit drugi WE)
      1.        Do organów krajowych należy wyciągnięcie konsekwencji w ich porządku prawnym ze stwierdzenia nieważności rozporządzenia antydumpingowego,
         co skutkowałoby tym, że cła antydumpingowe zapłacone na podstawie owego rozporządzenia nie byłyby prawnie należne w rozumieniu
         art. 236 ust. 1 rozporządzenia nrº2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny i powinny co do zasady zostać zwrócone
         przez organy celne zgodnie z tym przepisem, jeżeli przesłanki, którym podlega taki zwrot – w tym przesłanka wskazana w art. 236
         ust. 2 − zostały spełnione.
      
      W związku z tym pomimo zawarcia ugody pomiędzy stroną jakoby poszkodowaną a krajowymi organami celnym przepisy wspólnotowe
         wskazują, iż wniosek o zwrot nienależnie zapłaconych ceł antydumpingowych należy do właściwości odnośnych sądów krajowych.
         Ugoda ta nie stanowi dla sądów wspólnotowych źródła właściwości, która nie istniała przed tą ugodą.
      
      (por. pkt 25, 26)
      2.        Powstanie odpowiedzialności pozaumownej Wspólnoty i wykonanie uprawnienia do naprawienia poniesionej szkody jest uzależnione
         od spełnienia przesłanek w zakresie bezprawności zachowania zarzucanego instytucjom, powstania szkody i związku przyczynowego
         między zachowaniem a podnoszoną szkodą.
      
      Przesłanka dotycząca związku przyczynowego jest niezależna od przesłanki związanej z niezgodnością z prawem danego zachowania.
         Zatem kwestia, czy ustanowienie ceł antydumpingowych przez rozporządzenie ostateczne jest niezgodne z prawem, nie ma znaczenia
         w ramach oceny przesłanki związanej ze związkiem przyczynowym pomiędzy wspomnianym rozporządzeniem a szkodami jakoby poniesionymi
         w wyniku przyjęcia owego rozporządzenia.
      
      (por. pkt 40, 48)
      3.        Zasady wspólne porządkom prawnym państw członkowskich, o których mowa w art. 288 akapit drugi WE, nie mogą być przywoływane
         w celu uzasadnienia istnienia ciążącego na Wspólnocie obowiązku naprawienia wszelkich, nawet odległych, szkodliwych konsekwencji
         zachowania jej organów. W rzeczywistości bowiem przesłanka odnosząca się do związku przyczynowego wymagana przez art. 288
         akapit drugi WE dotyczy istnienia wystarczająco bezpośredniego związku przyczynowego między zachowaniem instytucji a szkodą.
      
      Konieczne jest, aby rzeczona szkoda była rzeczywiście spowodowana zarzucanym instytucjom zachowaniem. Nawet w przypadku ewentualnego
         przyczynienia się instytucji do szkody, w odniesieniu do której dochodzi się odszkodowania, to przyczynienie się nie może
         być zbyt oddalone ze względu na odpowiedzialność ciążącą na innych osobach.
      
      Należy zbadać, czy poszkodowany wobec ryzyka poniesienia szkody wykazał, jak osoba rozważna, należytą staranność w celu uniknięcia
         szkody lub ograniczenia jej zakresu. Związek przyczynowy może zostać przerwany poprzez niedochowanie należytej staranności
         przez poszkodowanego, w sytuacji gdy zachowanie to okazuje się być decydującą przyczyną szkody.
      
      (por. pkt 53, 59, 61)
WYROK TRYBUNAŁU (czwarta izba)
      z dnia 18 marca 2010 r.(*)
      
      Odwołanie – Dumping – Rozporządzenie (WE) nr 2320/97 nakładające cła antydumpingowe na przywóz niektórych rur i przewodów bez szwu – Odpowiedzialność pozaumowna – Szkoda – Związek przyczynowy
      W sprawie C‑419/08 P
      mającej za przedmiot odwołanie w trybie art. 56 statutu Trybunału Sprawiedliwości, wniesione w dniu 23 września 2008 r.,
      Trubowest Handel GmbH, z siedzibą w Kolonii (Niemcy), reprezentowana przez K. Adamantopoulos oraz E. Petritsi, dikigoroi,
      
      Viktor Makarov, zamieszkały w Kolonii, reprezentowany przez K. Adamantopoulos oraz E. Petritsi, dikigoroi,
      
      strona skarżąca,
      w której drugą stroną postępowania są:
      Rada Unii Europejskiej, reprezentowana przez J.P. Hiksa, działającego w charakterze pełnomocnika, wspieranego przez G. Berrischa oraz G. Wolfa,
         Rechtsanwälte,
      
      Komisja Europejska, reprezentowana przez N. Khana oraz H. van Vlieta, działających w charakterze pełnomocników,
      
      strona pozwana w pierwszej instancji,
      TRYBUNAŁ (czwarta izba),
      w składzie: K. Lenaerts, prezes trzeciej izby, pełniący obowiązki prezesa czwartej izby, R. Silva de Lapuerta, E. Juhász,
         G. Arestis (sprawozdawca) i J. Malenovský, sędziowie,
      
      rzecznik generalny: P. Mengozzi,
      sekretarz: C. Strömholm, administrator,
      uwzględniając procedurę pisemną i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 16 września 2009 r.,
      po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 29 października 2009 r.,
      wydaje następujący
      Wyrok
      1        W odwołaniu Trubowest Handel GmbH (zwany dalej „Trubowest”) i V. Makarov żądają uchylenia wyroku Sądu Pierwszej Instancji
         Wspólnot Europejskich z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie T‑429/04 Trubowest Handel i Makarov przeciwko Radzie i Komisji (zwanego
         dalej „zaskarżonym wyrokiem”), w którym Sąd oddalił wniesioną na podstawie art. 288 akapit drugi WE skargę o odszkodowanie
         z tytułu naprawienia szkody, jaką skarżący mieli ponieść w wyniku wydania rozporządzenia Rady (WE) nr 2320/97 z dnia 17 listopada
         1997 r. nakładającego ostateczne cła antydumpingowe na przywóz niektórych rur i przewodów bez szwu z żelaza lub stali niestopowej
         pochodzących z Węgier, Polski, Rosji, Republiki Czeskiej, Rumunii oraz Republiki Słowackiej, uchylającego rozporządzenie (EWG)
         nr 1189/93 oraz kończącego postępowanie w odniesieniu do takiego przywozu z Republiki Chorwacji (zwanego dalej „rozporządzeniem
         ostatecznym”).
      
       Ramy prawne
      2        Podstawowe przepisy wspólnotowe w dziedzinie ceł zawarte są w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października
         1992 r. ustanawiającym Wspólnotowy kodeks celny (Dz.U. L 302, s. 1, zwanym dalej „WKC”). Artykuł 236 przewiduje, że:
      
      „1.      Należności celne przywozowe lub wywozowe podlegają zwrotowi, gdy okaże się, że w chwili uiszczenia kwota tych należności nie
         była prawnie należna lub że kwota ta została zaksięgowana niezgodnie z art. 220 ust. 2.
      
      Należności celne przywozowe lub wywozowe podlegają umorzeniu, gdy okaże się, że w chwili zaksięgowania kwota tych należności
         nie była prawnie należna lub że kwota ta została zaksięgowana niezgodnie z art. 220 ust. 2.
      
      Należności nie podlegają zwrotowi ani umorzeniu, w przypadku gdy fakty, które doprowadziły do zapłacenia lub zaksięgowania
         kwoty prawnie nienależnej, są wynikiem świadomego działania osoby zainteresowanej.
      
      2.      Należności celne przywozowe lub wywozowe są zwracane lub umarzane po złożeniu wniosku przed upływem trzech lat, licząc od
         dnia powiadomienia dłużnika o tych należnościach. Wniosek należy złożyć we właściwym urzędzie celnym.
      
      Termin ten może zostać przedłużony, jeżeli osoba zainteresowana udowodni, iż ze względu na nieprzewidziane okoliczności lub
         działanie siły wyższej nie mogła złożyć wniosku w terminie.
      
      Organy celne dokonują zwrotu lub umorzenia z urzędu, gdy same przed upływem tego terminu stwierdzą, że zaistniała jedna z okoliczności
         określonych w ust. 1 akapit pierwszy i drugi”.
      
      3        Przepisy dotyczące stosowania przez Wspólnotę Europejską środków antydumpingowych zawarte są w rozporządzeniu Rady (WE) nr 384/96
         z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej
         (Dz.U. L 56, s. 1, zwanym dalej „rozporządzeniem podstawowym”).
      
       Okoliczności powstania sporu
      4        Sąd przedstawił stan faktyczny sprawy w pkt 1–21 zaskarżonego wyroku w następujący sposób:
      
      „1.      Nieopublikowaną decyzją z dnia 25 listopada 1994 r. (sprawa IV/35.304), przyjętą w szczególności na podstawie art. 14 ust. 3
         rozporządzenia Rady nr 17 z dnia 6 lutego 1962 r., pierwszego rozporządzenia wprowadzającego w życie [w sprawie wykonania]
         art. [81] i [82] traktatu (Dz.U. 1962, 13, s. 204), Komisja zadecydowała o wszczęciu dochodzenia w sprawie ewentualnego istnienia
         praktyk antykonkurencyjnych dotyczących rur ze stali węglowej, mogących naruszać art. 53 Porozumienia o Europejskim Obszarze
         Gospodarczym [z dnia 2 maja 1992 r. (Dz.U. 1994, L 1, s. 3)], jak również art. 81 WE.
      
      2.      W wyniku tego dochodzenia Komisja w dniu 20 stycznia 1999 r. zadecydowała o wszczęciu postępowania w sprawie IV/E‑1/35.860‑B
         – Rury stalowe bez szwu, w wyniku którego przyjęła w dniu 8 grudnia 1999 r. decyzję nr 2003/382/WE dotyczącą postępowania
         na podstawie art. 81 [WE] (sprawa IV/E‑1/35.860-‑ – Rury stalowe bez szwu), (Dz.U. 2003, L 140, s. 1, zwaną dalej »decyzją
         w sprawie porozumienia«).
      
      3.      W świetle art. 1 ust. 1 tej decyzji osiem przedsiębiorstw będących jej adresatami »naruszyło postanowienia art. 81 ust. 1
         [WE] poprzez udział […] w porozumieniu przewidującym między innymi respektowanie ich rynków krajowych w odniesieniu do rur
         [Oil Country Tubular Goods] gwintowane standard i [rur przewodowych projektowych] bez szwu«. Artykuł 1 ust. 2 decyzji w sprawie
         porozumienia stanowi, że naruszenie miało miejsce w okresie od 1990 do 1995 r. w przypadku przedsiębiorstw Mannesmannröhren-Werke
         AG, Vallourec SA, Dalmine SpA, Sumitomo Metal Industries Ltd, Nippon Steel Corp., Kawasaki Steel Corp. i NKK Corp. W przypadku
         British Steel Ltd wskazano, że naruszenie trwało w okresie od 1990 do lutego 1994 r. Na przedsiębiorstwa te nałożono z tego
         tytułu grzywny w wysokości, w zależności od przypadku, od 8,1 do 13,5 mln EUR.
      
      4.      Decyzja w sprawie porozumienia była przedmiotem komunikatu prasowego IP/99/957 [Komisji z dnia 8 grudnia 1999 r.] oraz została
         opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 6 czerwca 2003 r.
      
      5.      W dniu 8 lipca 2004 r. Sąd w wyroku w sprawach połączonych T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 i T‑78/00 JFE Engineering i in. przeciwko
         Komisji, po pierwsze, stwierdził nieważność art. 1 ust. 2 decyzji w sprawie porozumienia, w zakresie w jakim Komisja niesłusznie
         stwierdziła, że cztery przedsiębiorstwa wymienione w rzeczonym artykule uczestniczyły w porozumieniu przed dniem 1 stycznia
         1991 r. i po dniu 30 czerwca 1994 r., oraz po drugie, obniżył wysokość grzywny nałożonej przez Komisję na te przedsiębiorstwa.
      
      6.      Ponadto w wyniku skargi złożonej przez komitet obrony przemysłu rur stalowych bez szwu w Unii Europejskiej w dniu 19 lipca
         1996 r. Komisja, na podstawie rozporządzenia […] nr 384/96 […], zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 2331/96 z dnia 2 grudnia
         1996 r. (Dz.U. L 317, s. 1), opublikowała w dniu 31 sierpnia 1996 r. zawiadomienie o wszczęciu postępowania antydumpingowego
         dotyczącego przywozu niektórych rur i przewodów bez szwu z żelaza lub stali niestopowej pochodzących z Rosji, Republiki Czeskiej,
         Rumuni i Słowacji (Dz.U. C 253 s. 26).
      
      7.      W dniu 29 maja 1997 r. Komisja przyjęła rozporządzenie (WE) nr 981/97 nakładające tymczasowe cła antydumpingowe na przywóz
         niektórych rur i przewodów bez szwu z żelaza lub stali niestopowej pochodzących z Rosji, Republiki Czeskiej, Rumunii oraz
         Republiki Słowackiej (Dz.U. L 141, s. 36).
      
      8.      W dniu 17 listopada 1997 r. Rada przyjęła rozporządzenie [ostateczne].
      9.      W dniu 16 lipca 2004 r. Rada przyjęła rozporządzenie […] nr 1322/2004 […]. Na podstawie art. 1 tego rozporządzenia do rozporządzenia
         ostatecznego dodano art. 8, na mocy którego art. 1 rozporządzenia ostatecznego, ustanawiający cła antydumpingowe na przywóz,
         którego dotyczy, nie ma zastosowania od dnia 21 lipca 2004 r.
      
      10.      Trubowest […] jest niemiecką spółką dokonującą przywozu do Wspólnoty rur i przewodów bez szwu pochodzących z Rosji. Trubowest,
         zarządzana od 1997 r. przez V. […] Makarova, rozpoczęła działalność w zakresie przywozu wspomnianych towarów od miesiąca stycznia
         1999 r. i zaprzestała jej prowadzenia z miesiącem październikiem 1999 r. […].
      
      11.      V. Makarov zarządzał ponadto od 1992 r. spółką Truboimpex Handel GmbH (zwaną dalej »Truboimpex«), której działalność handlowa
         polegała na przywozie począwszy od 1996 r., w szczególności w jej własnym imieniu, do Wspólnoty rur i przewodów bez szwu pochodzących
         z Rosji
      
      12.      W październiku 1999 r. Amtsgericht Kleve (sąd kantonalny w Kleve, Niemcy) wydał nakaz zatrzymania między innymi V. Makarova
         w związku »z poważanym podejrzeniem o dostarczenie organom podatkowym w Kolonii i Emmerich w latach 1997–1999 nieprawdziwych
         i niekompletnych danych dotyczących istotnych faktów podatkowych, przy czym deklaracje te stanowiły 36 odrębnych przestępstw,
         oraz o obniżenie w ten sposób wysokości podatków, w celu uzyskania dla [siebie] oraz dla innych osób nienależnych ulg podatkowych,
         co umożliwiło uchylenie się w znacznym stopniu od uiszczenia należności celnych przywozowych”. Ponadto we wspomnianym nakazie
         zatrzymania wskazano, że „[przy] tej okazji rury i przewody pochodzące z Rosji i przywożone przez Truboimpex i Trubowest były
         przedmiotem fałszywych oświadczeń w celu obejścia przepisów [rozporządzenia ostatecznego]«.
      
      13.      Na podstawie rzeczonego nakazu zatrzymania V. Makarov był tymczasowo aresztowany od dnia 27 października do dnia 12 listopada
         1999 r. Od chwili zwolnienia stosowano wobec V. Makarova środki ograniczające swobodę przemieszczania się, na podstawie których
         miedzy innymi do dnia 31 stycznia 2000 r. miał stawiać się trzy razy w tygodniu we właściwym biurze policji i nie mógł wyjeżdżać
         za granicę bez uprzedniego zezwolenia (zwane dalej »środkami ograniczającymi wolność«).
      
      14.      W dniu 27 października 1999 r. Hauptzollamt Emmerich (główny urząd celny w Emmerich, Niemcy), który następnie stał się Hauptzollamt
         Duisburg (głównym urzędem celnym w Duisbourg, Niemcy), skierował do Trubowest i V. Makarovow wezwanie do retrospektywnego
         pokrycia należności celnych w celu otrzymania zapłaty ceł antydumpingowych od przywozu dokonanego przez Truboimpex i Trubowest
         w okresie od grudnia 1997 r. do października 1999 r. Niemieckie organy celne zasadniczo uznały, że przywóz dokonany przez
         skarżących błędnie nie został zaklasyfikowany w ramach kodów nomenklatury wspólnotowej jako przywóz rur i przewodów bez szwów
         będących przedmiotem rozporządzenia ostatecznego. W tych okolicznościach zajęto konta bankowe Trubowest i V. Makarova.
      
      15.      Według niemieckich organów celnych Truboimpex i Trubowest były w ten sposób zobowiązane do retrospektywnego pokrycia niezapłaconych
         ceł antydumpingowych, odpowiednio w wysokości 1 575 181,86 EUR i 729 538,78 EUR, czyli łącznie 2 304 720,64 EUR. Ponadto V. Makarov,
         jako zarządzający Truboimpex i Trubowest, został uznany za odpowiedzialnego za zapłatę całej kwoty należnej od obydwu spółek.
      
      16.      W dniach 16 i 17 listopada 1999 r. skarżący zaskarżyli na podstawie art. 243 [WKC] oraz właściwego prawa krajowego do Hauptzollamt
         Emmerich wezwania do retrospektywnego pokrycia należności z tytułu ceł antydumpingowych skierowane do Trubowest i V. Makarov.
         W dniu 15 grudnia 2000 r. skarżący złożyli wniosek do Finanzgericht Düsseldorf (sądu finansowego w Düsseldorfie), wnosząc
         o zawieszenie wykonania wezwania do retrospektywnego pokrycia należności celnych, które opatrzone było klauzulą egzekucyjną.
         W dniu 30 października 2001 r. Finanzgericht Düsseldorf oddalił wnioski skarżących. W dniu 29 sierpnia 2003 r. skarżący przedstawili
         swoje roszczenia Hauptzollamt, podnosząc zasadniczo, że organy celne niesłusznie uznały, iż dokonany przez nie przywóz objęty
         był zakresem zastosowania rozporządzenia ostatecznego.
      
      17.      W dniu 19 czerwca 2000 r. Staatsanwaltschaft Kleve (prokurator dla Kleve) sporządził akt oskarżenia (Anklageschrift) przeciwko
         V. Makarovi w związku z trzema sfałszowanymi deklaracjami celnymi dotyczącymi przywozów dokonanych przez Trubowest i Truboimpex.
         W owym akcie oskarżenia Staatsanwaltschaft Kleve zasadniczo stwierdził, że zadłużenie z tytułu uchylania się od zapłaty ceł
         od przywozów dokonanych przez Trubowest i Truboimpex wynosiło łącznie 4 376 250,25 [DEM], to jest 2 237 541,22 [EUR].
      
      18.      W dniu 14 listopada 2002 r. wszczęte przeciwko V. Makarovowi postępowanie karne zostało zawieszone przez Landgericht Kleve
         (sąd okręgowy w Kleve) do czasu zakończenia toczącego się w jego sprawie postępowania podatkowego.
      
      19.      W dniu 15 grudnia 2004 r. skarżący zawarli ugodę z Hauptzollamt Duisburg kończącą ich spór z niemieckimi organami celnymi.
      20.      Ugoda ta przewidywała między innymi:
      »Preambuła
      […]
      W drodze niniejszego przedstawienia stanu faktycznego strony zamierzają uregulować w sposób ostateczny spór powstały między
         nimi dotyczący zgodności z prawem spornych wezwań do retrospektywnego pokrycia należności celnych. […] Strony przyznają, że
         niniejsza ugoda nie rozstrzyga sporu powstałego między nimi dotyczącego kwestii, które rury stalowe objęte są prawem antydumpingowym.
      
      […]
      Zgodnie z powyższym strony uzgadniają, co następuje:
      (1.)
      Wezwania do pokrycia należności celnych oraz stwierdzenie odpowiedzialności […] dotyczące ceł antydumpingowych w wysokości
         2 304 734,45 [EUR] zostaną uregulowane poprzez wpłatę [w szczególności przez skarżących] ogółem kwoty 460 000 [EUR]. Strony
         postanawiają, że tylko część kwoty 435 125,21 [EUR] otrzymanej do dnia dzisiejszego przez Hauptzollamt Duisburg w wysokości
         343 644,15 [EUR] zostanie odliczona od dłużnej sumy 460 000 [EUR].
      
      […]
      (3.)
      Podpisanie niniejszej ugody skutkuje natychmiastowym wstrzymaniem wszelkich środków egzekucyjnych skierowanych wobec Trubowest,
         a także wobec [w szczególności V. Makarova].
      
      […]
      (5.)
      [Skarżący] zrzekają się niniejszym podnoszenia nowych roszczeń przeciwko administracji celnej, na przykład w celu uzyskania
         odszkodowania w związku z faktami przedstawionymi wspólnie w ugodzie. Zrzekają się ponadto korzystania z innych środków prawnych
         przeciwko administracji celnej.
      
      Niemniej jednak strony zachowują prawo do występowania z takimi roszczeniami wobec osób trzecich, w szczególności w drodze
         ww. skarg o naprawienie szkody […] przeciwko Komisji i Radzie […] na podstawie art. 288 [WE]«.
      
      21.      W dniu 2 maja 2005 r. Landgericht Kleve wydał postanowienie (Beschluss) kończące zgodnie z art. 153 a Strafprozessordnung-StPO
         [niemieckiego kodeksu postępowania karnego] postępowanie karne toczące się przeciwko V. Makarovowi, pod warunkiem zapłaty
         przez niego grzywny w wysokości 18 000 [EUR]. Landgericht Kleve wskazał w tymże postanowieniu, iż »[V. Makarov] oświadcza,
         że jego zgoda [na zakończenie postępowania karnego] nie stanowi przyznania się do winy, lecz udzielona została ze względów
         proceduralnych i ekonomicznych«”.
      
       Postępowanie przed Sądem i zaskarżony wyrok
      5        Pismem złożonym w sekretariacie Sądu w dniu 25 października 2004 r. wnoszący odwołanie wnieśli skargę o naprawienie szkody
         na podstawie art. 288 WE przeciwko Radzie i Komisji, zmierzającą do nakazania Radzie i Komisji zapłaty następujących kwot:
      
      –      118 058,46 EUR na rzecz Trubowest tytułem odszkodowania, wraz z odsetkami za zwłokę w wysokości 8% w skali rocznej od tej
         kwoty; suma ta odpowiada kwocie rzeczywiście zapłaconej przez Trubowest w następstwie wydania przez niemieckie organy celne
         przeciwko skarżącym poszczególnych wezwań do pokrycia ceł antydumpingowych wydanych przez niemieckie organy podatkowe i stanowi
         korzyści utracone przez Trubowest;
      
      –      397 916,91 EUR na rzecz V. Makarova tytułem odszkodowania, wraz z odsetkami za zwłokę w wysokości 8% w skali rocznej od tej
         kwoty; suma ta odpowiada, w części równej 277 939,37 EUR – całkowitej kwocie sum, które V. Makarov rzeczywiście uiścił w związku
         z poszczególnymi wezwaniami do pokrycia ceł antydumpingowych, w części równej 63 448,54 EUR – stracie polegającej na braku
         wypłaty wynagrodzenia V. Makarovowi przez Trubowest od dnia 27 października 1999 r. i w doczyści równej 56 529 EUR – kosztom
         adwokackim poniesionym z tytułu postępowań wszczętych przeciwko nim przed niemieckimi organami celnymi;
      
      –      128 000 EUR na rzecz Trubowest tytułem korzyści utraconych w latach 2000–2004, wraz z odsetkami za zwłokę w wysokości 8% w skali
         rocznej od tej kwoty lub, tytułem żądania ewentualnego, sumy przyznanej Trubowest tytułem odszkodowania, która zostanie ustalona
         między stronami w następstwie wydania wyroku częściowego przez Sąd;
      
      –      150 000 EUR na rzecz V. Makarova tytułem zadośćuczynienia za doznane krzywdy, wraz z odsetkami za zwłokę w wysokości 8% w skali
         rocznej od tej kwoty.
      
      6        W zaskarżonym wyroku Sąd oddalił wszystkie zarzuty podniesione na poparcie skargi o odszkodowanie i obciążył skarżących kosztami
         postępowania poniesionymi przez Radę i Komisję.
      
      7        W punktach 41–74 oraz 77–82 zaskarżonego wyroku Sąd oddalił jako niedopuszczalne określone roszczenia zawarte w skardze o odszkodowanie,
         twierdząc, że nie jest właściwy na podstawie art. 288 WE do ich rozpoznania. W odniesieniu, po pierwsze, do o roszczenia o odszkodowanie,
         którego wysokość odpowiadała kwotom zapłaconym przez skarżące z tytułu ceł antydumpingowych, Sąd stwierdził, że należą one
         do wyłącznej kompetencji sądów krajowych zgodnie z procedurami wprowadzonymi przez WKC. Jeżeli chodzi, po drugie, o roszczenie
         o zwrot kosztów adwokackich, Sąd orzekł, iż koszty te dotyczą elementu sporu powstałego pomiędzy skarżącymi a niemieckimi
         organami celnymi, który należy do wyłącznej właściwości sądów krajowych.
      
      8        Ponadto dokonując oceny przesłanki powstania odpowiedzialności pozaumownej Wspólnoty dotyczącej istnienia bezpośredniego związku
         przyczynowego pomiędzy zarzucaną niezgodnością z prawem a rzekomo poniesioną szkodą, to znaczy korzyściami utraconymi przez
         Trubowest oraz utratą wynagrodzenia przez V. Makarova, a także krzywdą moralną doznaną przez V. Makarova, Sąd uznał, że rzekomo
         poniesione szkody nie wynikają w sposób dostatecznie bezpośredni z zarzucanej niezgodności z prawem.
      
      9        W pkt 86 zaskarżonego wyroku Sąd uznał za stosowane zbadanie w pierwszej kolejności tego, czy skarżące wykazały, iż istnieje
         związek przyczynowy pomiędzy zarzucanym Radzie oraz Komisji bezprawnym zachowaniem a rzekomo podnoszoną szkodą materialną
         i krzywdą moralną. W pkt 98–137 zaskarżonego wyroku Sąd orzekł, iż brak jest wystarczającego bezpośredniego związku przyczynowego
         pomiędzy ustanowieniem ceł antydumpingowych przez rozporządzenie ostateczne a tymi szkodami. W tych okolicznościach Sąd nie
         zbadał tego, czy rozporządzenie dotknięte jest niezgodnością z prawem lub też czy skarżący rzeczywiście ponieśli wskazane
         szkody.
      
      10      Sąd zbadał w szczególności, czy istniał wystarczająco bezpośredni związek przyczynowy pomiędzy zachowaniem zarzucanym Radzie
         oraz Komisji a podnoszoną szkodą zarówno w sytuacji, w której rozporządzenie ostateczne nie obejmowałoby towarów przywożonych
         przez skarżących, jak i w sytuacji przeciwnej. W tym zakresie Sąd orzekł w pkt 110 zaskarżonego wyroku, że w pierwszym przypadku
         odpowiedzialność Wspólnoty nie powstałaby, ponieważ podnoszone szkody można by przypisać wyłącznie niemieckim organom celnym
         i karnym, a nie rzekomo bezprawnemu zachowaniu Rady i Komisji. W drugim przypadku Sąd uznał w pkt 116 zaskarżonego wyroku,
         iż to zachowanie skarżących polegające na nieprawidłowym zaklasyfikowaniu ich przywozów było decydującą przyczyną odnośnych
         szkód.
      
      11      Wreszcie Sąd oddalił roszczenie skarżących dotyczące określonych środków organizacji procedury, stwierdzając w pkt 138–141
         zaskarżonego wyroku, że nie ma konieczności nakazania Komisji przedstawienia, po pierwsze, dowodów na jej uczestnictwo w rozmowach
         związanych ze sporem dotyczącym klasyfikacji przywożonych przez skarżąca towarów, które doprowadziły do zawarcia ugody pomiędzy
         skarżącymi a niemieckimi organami celnymi, oraz po drugie, całej korespondencji prowadzonej przez nią z organami celnymi i rządem
         rosyjskim.
      
       Postępowanie przed Trybunałem i żądania stron
      12      Wnoszący odwołanie zwracają się do Trybunału o:
      
      –        uchylenie w całości zaskarżonego wyroku;
      –        wydanie ostatecznego rozstrzygnięcia co do istoty sprawy i uznanie skargi o odszkodowanie wniesionej do Sądu oraz obciążenie
         Rady i Komisji kosztami postępowania w pierwszej instancji lub ewentualnie przekazanie sprawy do Sądu ponownego rozpoznania;
         oraz
      
      –        obciążenie Rady i Komisji kosztami niniejszego postępowania.
      13      Rada wnosi do Trybunału o:
      
      –        oddalenie odwołania;
      –        ewentualnie o przekazanie sprawy do Sądu ponownego rozpoznania;
      –        lub ewentualnie o oddalenie skargi o odszkodowanie wnoszących odwołanie; oraz
      –        obciążenie wnoszących odwołanie kosztami postępowania.
      14      Komisja wnosi o oddalenie odwołania i obciążenie wnoszących odwołanie kosztami postępowania.
      
       W przedmiocie odwołania
      15      Sąd nie dokonał oceny przesłanki dotyczącej bezpośredniego związku przyczynowego pomiędzy zarzucanym Komisji i Radzie bezprawnym
         zachowaniem a szkoda poniesioną przez skarżących w zakresie dotyczącym roszczeń uznanych przez niego za dopuszczalne. Pierwszy
         zarzut, który dotyczy zaskarżonego wyroku, w zakresie w jakim orzeka on w kwestii tej przesłanki, odnosi się zatem wyłącznie
         do tych roszczeń. W związku z tym w ramach odwołania należy ocenić w pierwszej kolejności zarzut drugi, dotyczący zaskarżonego
         wyroku w zakresie, w jakim orzeka on o niedopuszczalności określonych pozostałych roszczeń odszkodowawczych.
      
       W przedmiocie zarzutu drugiego
       Argumentacja stron
      16      W zarzucie drugim, który dzieli się na dwie części, wnoszący odwołanie podnoszą, po pierwsze, że Sąd naruszył art. 288 akapit
         drugi WE oraz naruszył prawo orzekając w pkt 41–74, 77–82 i 138–141 zaskarżonego wyroku, iż nie był właściwy do rozpoznania
         roszczeń o odszkodowanie dotyczących kwot odpowiadających kwotom zapłaconym z tytułu ceł antydumpingowych, a także kosztów
         adwokackich poniesionych w ramach postępowania przed niemieckimi organami celnymi, ze względu na szczególne okoliczności tej
         sprawy, charakteryzujące się wyczerpaniem krajowych środków prawnych poprzez zawarcie ugody. Podnoszą oni także, po drugie,
         że w pkt 68 zaskarżonego wyroku Sąd wypaczył znaczenie okoliczności faktycznych i dowodów, stwierdzając, że nie przedstawili
         żadnego dowodu w celu uzasadnienia ich twierdzeń dotyczących wpływu, jaki na zawarcie ugody miały z jednej strony Wspólnota
         i władze rosyjskie, a z drugiej strony postępowanie karne wszczęte przez niemieckie organy.
      
      17      Rada i Komisja uważają, że Sąd słusznie orzekł, że cła antydumpingowe są pobierane przez krajowe organy celne oraz że w związku
         z tym zgodnie z utrwalonym orzecznictwem tylko sądy krajowe są właściwe do nakazania zwrotu ceł niesłusznie pobranych na podstawie
         przepisów wspólnotowych, które następnie zostały uznane za nieważne. Sądy wspólnotowe nie będą w związku z tym właściwe w sprawie
         nakazania takiego zwrotu lub zwrotu kosztów adwokackich poniesionych w ramach procedur krajowych dotyczących takich ceł. Ponadto
         ugoda zawarta pomiędzy wnoszącymi odwołanie a niemieckimi organami celnymi nie może stanowić źródła właściwości sądów wspólnotowych,
         która nie istniała przed jej zawarciem. Właściwość sądów obejmuje jedynie ewentualną szkodę wykraczającą poza zwykły zwrot
         ceł pobranych niezgodnie z prawem.
      
      18      Rada podnosi ponadto, że obie części niniejszego zarzutu są niedopuszczalne. Pierwsza część nie zawiera bowiem dokładnego
         uzasadnienia prawnego, które uzasadniałoby twierdzenie, iż skarżący nie zawarli z własnej woli ugody z niemieckimi organami
         celnymi. Jeżeli chodzi o drugą część zarzutu, to skarżące nie wskazały w dokładny sposób elementów, które miałyby zostać wypaczone
         przez Sąd, ani też nie wykazały błędów w ocenie, które miałyby doprowadzić do takiego wypaczenia.
      
      19      Komisja uważa ponadto, że odwołanie nie kwestionuje zasadności oceny dokonanej przez Sąd w pkt 61–66 zaskarżonego wyroku,
         zgodnie z którą wnoszący odwołanie mogli zakwestionować zgodność z prawem ostatecznego rozporządzenia w ramach postępowania
         krajowego, co pozwoliłoby im na doprowadzenie do odesłania prejudycjalnego na podstawie art. 234 WE i w ten sposób do ewentualnego
         stwierdzenia nieważności rzeczonego rozporządzenia przez Trybunał. Uważa ona, iż nie do pogodzenia z okolicznościami faktycznymi
         i prawem jest twierdzenie, że pomimo zawarcia ugody z niemieckimi organami celnymi skarżące „nigdy nie zrzekły się prawa do
         odszkodowania” i zgodziły się na tę ugodę „z zastrzeżeniem niezgodności z prawem rozporządzenia [ostatecznego]”. Ponadto rzekoma
         rola instytucji oraz presja w postaci postępowań karnych wywierana na jednego z wnoszących odwołanie nie ma żadnego związku
         z zasadnością oceny Sądu, zgodnie z którą nie jest on właściwy do rozpoznania niektórych roszczeń skargi.
      
       Ocena Trybunału
      20      W pierwszej części zarzutu drugiego wnoszący odwołanie zauważają, po pierwsze, że dwa roszczenia skargi, w odniesieniu do
         których Sąd uznał się za niewłaściwy, dotyczą kwot, które stanowią część sumy, którą wnoszący odwołanie zapłacili na podstawie
         ugody zawartej z niemieckimi organami celnymi, pomimo zarzucanej niezgodności z prawem rozporządzenia ostatecznego. Pomimo
         że wnoszący odwołanie nie wspominają w wyraźny sposób w odwołaniu, iż chodzi o cła antydumpingowe, które zostały zapłacone
         na rzecz rzeczonych organów, to należy podnieść, że Sąd stwierdził w pkt 46 zaskarżonego wyroku, że odnośne kwoty odpowiadają
         sumom, które wnoszący odwołanie zapłacili odpowiednio z tego tytułu i orzekł w pkt 47 tego wyroku, iż ich roszczenia w tym
         zakresie są w rzeczywistości wnioskami o zwrot owych zapłaconych, rzekomo nienależnie, należności celnych, czego wnoszący
         odwołanie nie kwestionują w ramach niniejszego odwołania.
      
      21      Wnoszący odwołanie podnoszą ponadto, że po zawarciu wspomnianej ugody nadal istnieje znaczna szkoda wynikająca z istnienia
         ostatecznego rozporządzenia, które uznają za niezgodne z prawem i powodujące powstanie odpowiedzialności Wspólnoty. Szkoda
         ta powinna zostać naprawiona na podstawie art. 288 akapit drugi WE.
      
      22      Sąd orzekł w pkt 63 zaskarżonego wyroku, że ugoda zawarta pomiędzy niemieckimi organami celnymi a wnoszącymi odwołanie nie
         jest w stanie przyznać mu właściwości do orzekania w przedmiocie dwóch roszczeń odszkodowawczych wnoszących odwołanie dotyczących
         zapłaconego cła antydumpingowego. Następnie stwierdził w pkt 67 tego wyroku, iż wnoszący odwołanie sami przyznali, iż dysponowali
         w ramach krajowych środków zaskarżenia skuteczną drogą zaskarżenia pozwalającą im na zakwestionowanie zapłaty ceł antydumpingowych
         poprzez podniesienie niezgodności z prawem rozporządzenia ostatecznego, lecz zakończyli ową drogę zaskarżenia poprzez zawarcie
         rzeczonej ugody.
      
      23      W tym zakresie w pierwszej kolejności należy przypomnieć, że wyłącznie sądy krajowe są właściwe do rozpatrzenia skargi mającej
         na celu zwrot kwot nienależnie pobranych przez organ krajowy na podstawie rozporządzenia wspólnotowego uznanego następnie
         za nieważne (zob. podobnie wyroki: z dnia 30 maja 1989 r. w sprawie 20/88 Roquette frères przeciwko Komisji, Rec. s. 1553,
         pkt 14; z dnia 13 marca 1992 r. w sprawie C‑282/90 Vreugdenhil przeciwko Komisji, Rec. I‑1937, pkt 12; z dnia 27 września
         2007 r. w sprawie C‑351/04 Ikea Wholesale, Rec. s. I‑7723, pkt 68).
      
      24      W tym zakresie w przypadku gdy jednostka uważa się za poszkodowaną przez zastosowanie rozporządzenia antydumpingowego, który
         uważa za niezgodny z prawem, ma ona możliwość zakwestionowania przed właściwym sądem krajowym ważności rozporządzenia stosowanego
         przez krajowe organy celne. Sąd ten może, a nawet powinien, na warunkach określonych w art. 234 WE wystąpić do Trybunału z pytaniem
         dotyczącym ważności danego rozporządzenia.
      
      25      Należy również przypomnieć, że do organów krajowych należy wyciągnięcie konsekwencji w ich porządku prawnym ze stwierdzenia
         nieważności, co skutkowałoby tym, że cła antydumpingowe zapłacone na podstawie danego rozporządzenia nie byłyby prawnie należne
         w rozumieniu art. 236 ust. 1 WKC i powinny co do zasady zostać zwrócone przez organy celne zgodnie z tym przepisem, jeżeli
         przesłanki, którym podlega taki zwrot – w tym przesłanka wskazana w art. 236 ust. 2 WKC − zostały spełnione (zob. ww. wyrok
         w sprawie Ikea Wholesale, pkt 67).
      
      26      W związku z tym pomimo zawarcia w niniejszej sprawie ugody pomiędzy wnoszącymi odwołanie a niemieckimi organami celnymi, przepisy
         wspólnotowe wskazują, iż wniosek o zwrot nienależnie zapłaconych ceł antydumpingowych należy do właściwości odnośnych sądów
         krajowych. Ugoda ta nie stanowi dla sądów wspólnotowych źródła właściwości, która nie istniała przed tą ugodą.
      
      27      W tejże pierwszej części zarzutu drugiego wnoszący odwołanie, po drugie, kwestionują zaskarżony wyrok, w zakresie w jakim
         Sąd uznał się za niewłaściwy do rozpoznania ich roszczeń odszkodowawczych dotyczących kosztów adwokackich poniesionych w związku
         z postępowaniami toczącymi się na szczeblu krajowym. Nie przedstawiają jednak oni żadnego argumentu, który mógłby podważyć
         drugorzędny charakter tych kosztów dla postępowania krajowego. Tymczasem z przywołanego słusznie przez Sąd w pkt 78 zaskarżonego
         wyroku orzecznictwa wynika, iż kwestia zwrotu kosztów poniesionych w ramach postępowania krajowego, która ma charakter uboczny
         dla sporu, który spowodował wszczęcie tego postępowania, należy do wyłącznej właściwości sądu krajowego.
      
      28      W związku z tym należy stwierdzić, że Sąd prawidłowo stwierdził brak swojej właściwości do rozpoznania odnośnych roszczeń
         oraz że tym samym część pierwsza zarzutu drugiego nie jest uzasadniona.
      
      29      W części drugiej tego zarzutu, dotyczącej ugody związanej ze sporem na szczeblu krajowym, wnoszący odwołanie podnoszą, iż
         Sąd wypaczył elementy stanu faktycznego i przedstawione mu dowody, orzekając w pkt 68 zaskarżonego wyroku, iż skarżący nie
         przedstawili dowodów na poparcie swych twierdzeń o wpływie na zawarcie rzeczonej ugody, po pierwsze, Wspólnoty i władz rosyjskich,
         oraz po drugie, postępowań karnych wszczętych przez organy niemieckie. Podnoszą również, że Sąd popełnił błąd, odmawiając
         w pkt 138–141 zaskarżonego wyroku nakazania Komisji przedstawienia, po pierwsze, dowodów na jej uczestnictwo w rozmowach związanych
         ze sporem co do zaklasyfikowania przywożonych towarów, które doprowadziły do zawarcia wspomnianej ugody, oraz po drugie, całej
         korespondencji prowadzonej przez Komisję z niemieckimi organami celnymi oraz rosyjskim rządem. Dowody te, jako dotyczące zachowania
         instytucji wspólnotowych, mogły zdaniem wnoszących odwołanie mieć znaczenie w ramach skargi opartej na art. 288 akapit drugi WE.
      
      30      W tym zakresie należy przypomnieć, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem z art. 225 WE i z art. 58 akapit pierwszy statutu
         Trybunału Sprawiedliwości wynika, że jedynie Sąd jest właściwy do dokonywania, po pierwsze, ustaleń faktycznych – z wyjątkiem
         sytuacji, gdy nieprawidłowość jego ustaleń wynika z akt sprawy – a po drugie, oceny tych okoliczności faktycznych. Po dokonaniu
         ustaleń lub oceny okoliczności faktycznych przez Sąd Trybunał jest uprawniony na podstawie art. 225 WE do kontroli kwalifikacji
         prawnej tych okoliczności i skutków prawnych, które wywiódł z nich Sąd (zob. w szczególności wyroki: z dnia 6 kwietnia 2006 r.
         w sprawie C‑551/03 P General Motors przeciwko Komisji, Zb.Orz. s. I 3173, pkt 51; z dnia 22 maja 2008 r. w sprawie C‑266/06 P
         Evonik Degussa przeciwko Komisji, pkt 72; z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawach połączonych C‑101/07 P i C‑110/07 P Coop de
         France bétail et viande i in. przeciwko Komisji, pkt 58; a także z dnia 3 września 2009 r. w sprawie C‑535/06 P Moser Baer
         India przeciwko Radzie, Zb.Orz. s. I‑7051, pkt 31).
      
      31      W związku z tym Trybunał nie jest właściwy do ustalania okoliczności faktycznych ani też zasadniczo do badania dowodów, które
         Sąd dopuścił na poparcie tych okoliczności. Jeśli zatem dowody te uzyskano w prawidłowy sposób, przy poszanowaniu ogólnych
         zasad prawa i wymogów proceduralnych dotyczących ciężaru dowodu i postępowania dowodowego, wyłącznie do Sądu należy ocena,
         jaką wagę należy przywiązywać do przedstawionych dowodów. Ocena ta nie stanowi zatem, z wyłączeniem przypadków przeinaczenia
         tych dowodów, kwestii prawnej, która jako taka podlega kontroli Trybunału (zob. w szczególności ww. wyroki: w sprawie General
         Motors przeciwko Komisji, pkt 52; w sprawie Evonik Degussa przeciwko Komisji, pkt 73; w sprawie Coop de France bétail et viande
         i in. przeciwko Komisji, pkt 59; a także w sprawie Moser Baer India, pkt 32).
      
      32      Należy również przypomnieć, że takie przeinaczenie musi w oczywisty sposób wynikać z akt sprawy, bez konieczności dokonywania
         nowej oceny faktów i dowodów (zob. w szczególności ww. wyroki: w sprawie General Motors przeciwko Komisji, pkt 54; w sprawie
         Evonik Degussa przeciwko Komisji, pkt 74; w sprawie Coop de France bétail et viande i in. przeciwko Komisji, pkt 60; a także
         w sprawie Moser Baer India, pkt 33).
      
      33      W niniejszej sprawie, jeżeli chodzi o zarzut dotyczący dowodu dostarczonego przez skarżące odnośnie do warunków, na jakich
         strony zawarły sporną ugodę, zarzucane Sądowi wypaczenie okoliczności faktycznych nie zostało wykazane w sposób dokładny i wystarczający
         w odwołaniu. Ponadto wnoszący odwołanie nie wykazali, by okoliczność zobowiązania Komisji przedstawienia żądanych dokumentów
         mogła być w stanie wywrzeć wpływ na skutki prawne wywnioskowane przez Sąd w pkt 139 zaskarżonego wyroku, to znaczy by nie
         był on właściwy do orzekania w przedmiocie wniosków o odszkodowanie dotyczących ceł antydumpingowych i kosztów adwokackich
         poniesionych w związku z postępowaniami prowadzonymi na szczeblu krajowym.
      
      34      Należy stwierdzić, że wnoszący odwołanie zmierzają w ten sposób do doprowadzenia do ponownego zbadania ustaleń faktycznych
         dokonanych przez Sąd, do czego Trybunał nie posiada kompetencji w ramach odwołania. Tym samym należy orzec o niedopuszczalności
         zarzutu.
      
      35      Z powyższego wynika, iż należy oddalić zarzut drugi w całości, częściowo jako nieuzasadniony, a częściowo jako niedopuszczalny.
      
       W przedmiocie zarzutu pierwszego
      36      Wnoszący odwołanie utrzymują, iż Sąd naruszył prawo w wykładni i stosowaniu art. 288 akapit drugi WE w zakresie dotyczącym
         przesłanek powstania odpowiedzialności pozaumownej Wspólnoty. W zarzucie tym, na który składają się dwie części, wnoszący
         odwołanie twierdzą, po pierwsze, że Sąd nie rozważył bezprawnego zachowania, które mogło spowodować szkodę, a w szczególności,
         że nie zbadał on zarzucanego Radzie i Komisji bezprawnego zachowania w kontekście prawnym oraz w kontekście oceny związku
         przyczynowego, oraz po drugie, że Sąd orzekł, iż związek przyczynowy istniejący pomiędzy zachowaniem zarzucanym instytucjom
         wspólnotowym a poszczególnymi elementami podnoszonej szkody nie może zostać uznany za wystarczająco bezpośredni.
      
       W przedmiocie części pierwszej
      –       Argumentacja stron
      37      Wnoszący odwołanie podnoszą, że na etapie oceny związku przyczynowego pomiędzy bezprawnym zachowaniem a podnoszoną szkodą
         w pierwszej kolejności należy jakkolwiek zbadać owo bezprawne zachowanie i podnoszoną szkodę, aby można było orzec o nieistnieniu
         takiego wystarczająco bezpośredniego związku pomiędzy nimi lub o tym, iż taki związek został zerwany. Innymi słowy zdaniem
         wnoszących odwołanie w dziedzinie pozaumownej odpowiedzialności Wspólnoty, o ile okoliczność rozpoczęcia od oceny bezprawności
         lub podnoszonej szkody nie zakłada oceny pozostałych przesłanek tej odpowiedzialności, tak z kolei rozpoczęcie od oceny związku
         przyczynowego zakłada, w taki lub inny sposób, że uwzględnione zostały dwie pozostałe przesłanki.
      
      38      Rada podnosi, że twierdzenie, zgodnie z którym Sąd był zobowiązany do „uwzględnienia, w taki lub inny sposób […] dwóch pozostałych
         przesłanek” lub też by „ocenić ramy prawne wokół związku przyczynowego i w szczególności bezprawne zachowanie” jest bezzasadne.
         Sposób, w jaki postąpił Sąd, polegający na ocenie związku przyczynowego z uwzględnieniem jako faktu rzekomo bezprawnego aktu
         i podnoszonej szkody, jest sposobem zwyczajowym. Sąd nie ma obowiązku badania przesłanek odpowiedzialności danej instytucji
         w ustalonej kolejności i jeżeli jedna z trzech przesłanek nie zostanie spełniona, skarga o naprawienie szkody zostaje odrzucona
         bez konieczności badania pozostałych przesłanek.
      
      39      Zdaniem Komisji żaden przepis nie zabrania Sądowi oceny przesłanki dotyczącej związku przyczynowego bez wypowiadania się co
         do kwestii podnoszonej bezprawności rozporządzenia ostatecznego. Pomimo iż rzeczywiście prawdziwe mogłoby być twierdzenie,
         iż „przyczynowość nie ma nieograniczonego charakteru”, to jednak odwołanie w pełni abstrahuje od tego, że związek przyczynowy
         nie został określony, po pierwsze, przez bezprawne zachowanie ani po drugie, przez poniesioną szkodę, lecz tylko przez kwestię,
         czy zarzucane Radzie i Komisji zachowanie spowodowało podnoszoną szkodę.
      
      –       Ocena Trybunału
      40      Z orzecznictwa Trybunału wynika, że powstanie odpowiedzialności pozaumownej Wspólnoty i wykonanie uprawnienia do naprawienia
         poniesionej szkody jest uzależnione od spełnienia przesłanek w zakresie bezprawności zachowania zarzucanego instytucjom, powstania
         szkody i związku przyczynowego między zachowaniem a podnoszoną szkodą (zob. w szczególności wyroki: z dnia 29 września 1982 r.
         w sprawie 26/81 Oleifici Mediterranei przeciwko EWG, Rec. s. 3057, pkt 16; z dnia 15 września 1994 r. w sprawie C‑146/91 KYDEP
         przeciwko Radzie i Komisji, Rec. s. I‑4199, pkt 19; a także z dnia 9 września 2008 r. w sprawach połączonych C‑120/06 P i C‑121/06 P,
         Zb.Orz. s. I‑6513, pkt 106).
      
      41      W zakresie w jakim trzy przesłanki odpowiedzialności przewidziane w art. 288 akapit drugi WE powinny zostać spełnione łącznie,
         okoliczność braku spełnienia jednej z nich wystarcza do oddalenia skargi o odszkodowanie.
      
      42      Ponadto brak jest jakiegokolwiek obowiązku badania przesłanek odpowiedzialności instytucji w ustalonym porządku (zob. podobnie
         ww. wyrok w sprawie Lucaccioni przeciwko Komisji, pkt 13).
      
      43      Z uwagi na oddalenie zarzutu drugiego, niniejszy zarzut dotyczy jedynie roszczeń odszkodowawczych dotyczących, po pierwsze,
         szkód materialnych polegających na utracie zysków przez Trubowest oraz utracie zarobków przez V. Makarova, oszacowanych odpowiednio
         na 128 000 EUR i 63 448,54 EUR, oraz po drugie, na krzywdzie moralnej, której doznał V. Makarov, oszacowanej na 150 000 EUR.
      
      44      Sąd stwierdził w pkt 134 zaskarżonego wyroku, iż w każdym przypadku, to znaczy niezależnie od tego, czy przywozy dokonane
         przez Trubowest należałyby do zakresu zastosowania rozporządzenia ostatecznego, czy też nie, oraz czy wnoszący odwołanie popełnili
         błąd w klasyfikacji, czy też nie, związek przyczynowy istniejący pomiędzy bezprawnym zachowaniem zarzucanym Radzie i Komisji
         a podnoszoną szkodą należy uznać za niewystarczająco bezpośredni.
      
      45      Wnoszący odwołanie podkreślili w trakcie rozprawy, że Sąd nie zbadał zdarzenia prawnego, które spowodowało szkodę. Ich zdaniem
         kwestia przyczynowości może być rozstrzygana jedynie w drodze pogłębionej analizy kontekstu prawnego spornego aktu, to znaczy
         rozporządzenia ostatecznego, którego niezgodność z prawem podnoszą.
      
      46      Rada i Komisja uważają, że Sąd nie ma żadnego obowiązku orzekania co do zarzucanej im niegodności rozporządzenia z prawem
         przed przystąpieniem do oceny istnienia związku przyczynowego pomiędzy tą bezprawnością a podnoszoną szkodą.
      
      47      Tak jak to wskazał rzecznik generalny w pkt 68 opinii, wnoszący odwołanie nie wyjaśnili, jaki był wpływ badania przez Sąd
         zarzucanego instytucjom bezprawnego zachowania zarówno na przeprowadzoną w zaskarżonym wyroku ocenę przesłanki istnienia związku
         przyczynowego, jak i na sentencję tego wyroku. Sąd mógł zbadać związek przyczynowy, wychodząc z założenia, że tak jak to podnieśli
         wnoszący odwołanie, zaskarżony akt jest rzeczywiście niezgodny z prawem a szkoda rzeczywiście istnieje (zob. ww. wyrok w sprawie
         Lucaccioni przeciwko Komisji, pkt 12, 15, 16; a także postanowienie z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie C‑80/04 P DLD Trading
         Company Import-Export przeciwko Radzie, pkt 50).
      
      48      Przesłanka dotycząca związku przyczynowego jest niezależna od przesłanki związanej z niezgodnością z prawem spornego aktu
         w ramach skargi o odszkodowanie na podstawie art. 288 akapit drugi WE. W związku z tym w niniejszej sprawie kwestia, czy ustanowienie
         ceł antydumpingowych przez rozporządzenie ostateczne było niezgodne z prawem, nie ma znaczenia w ramach oceny przesłanki związanej
         ze związkiem przyczynowym.
      
      49      W związku z tym Sąd słusznie stwierdził, iż w pierwszej kolejności może zbadać zagadnienie związku przyczynowego pomiędzy
         zarzucanym Radzie i Komisji zachowaniem a podnoszonymi szkodami.
      
      50      Z powyższego wynika, że część pierwsza zarzutu pierwszego winna zostać oddalona jako bezzasadna.
      
       W przedmiocie części drugiej
      –       Argumentacja stron
      51      Wnoszący odwołanie twierdzą, że Sąd naruszył prawo, orzekając, że związek przyczynowy istniejący pomiędzy bezprawnym zachowaniem
         instytucji wspólnotowych a podnoszonymi szkodami nie może zostać uznany za wystarczająco bezpośredni, ponieważ opiera się
         on na dwóch hipotetycznych scenariuszach, które stanowią niepoparte argumentami twierdzenia. Sąd nie uwzględnił okoliczności,
         iż wnoszący odwołanie domagają się naprawienia szkód powstałych w wyniku przyjęcia bezprawnych przepisów. Niesłusznie uwzględnił
         hipotetyczne nieudowodnione błędy w klasyfikacji przywożonych towarów, rzekomo wynikające z zawinienia organów niemieckich
         lub wnoszących odwołanie. Wnoszący odwołanie twierdzą, iż Sąd nieprawidłowo zastosował przesłankę przyczynowości, w ten sposób,
         iż zbadał istnienie przerwania związku przyczynowości bez oceny wcześniejszego istnienia takiego bezpośredniego związku pomiędzy
         bezprawnym zachowaniem a podnoszoną szkodą.
      
      52      Rada i Komisja podnoszą, że ponieważ nigdy nie zostało ustalone w sposób ostateczny, iż rury i przewody, w odniesieniu do
         których niemieckie organy celne dochodzą ceł antydumpingowych na podstawie rozporządzenia ostatecznego, objęte są zakresem
         zastosowania rzeczonego rozporządzenia, Sąd dokonał oceny związku przyczynowego wychodząc od tych dwóch hipotez.
      
      –        Ocena Trybunału
      53      Zasady wspólne porządkom prawnym państw członkowskich, o których mowa w art. 288 akapit drugi WE, nie mogą być przywoływane
         w celu uzasadnienia istnienia ciążącego na Wspólnocie obowiązku naprawienia wszelkich, nawet odległych, szkodliwych konsekwencji
         zachowania jej organów (zob. podobnie wyroki Trybunału: z dnia 4 października 1979 r. w sprawach połączonych 64/76, 113/76,
         167/78, 239/78, 27/79, 28/79 i 45/79 Dumortier i in. przeciwko Radzie, Rec. s. 3091, pkt 21; a także z dnia 30 stycznia 1992 r.
         w sprawach połączonych C‑363/88 i C‑364/88 Finsider i in. przeciwko Komisji, Rec. s. I‑359, pkt 25). W rzeczywistości bowiem
         przesłanka odnosząca się do związku przyczynowego wymagana przez art. 288 akapit drugi WE dotyczy istnienia wystarczająco
         bezpośredniego związku przyczynowego między zachowaniem instytucji a szkodą (zob. podobnie ww. wyrok Trybunału w sprawie Dumortier
         i in. przeciwko Radzie, pkt 21).
      
      54      Ponadto należy przypomnieć, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału odwołanie może na podstawie art. 225 WE i art. 58
         akapit pierwszy statutu Trybunału opierać się wyłącznie na zarzutach dotyczących naruszenia przepisów prawnych, z wyłączeniem
         jakiejkolwiek oceny stanu faktycznego (zob. podobnie w szczególności wyrok z dnia 1 października 1991 r. w sprawie C‑283/90 P,
         Rec. s. I‑4339, pkt 12; postanowienie z dnia 17 września 1996 r. w sprawie C‑19/95 P San Marco przeciwko Komisji, Rec. s. I‑4435,
         pkt 39).
      
      55      Wnoszący odwołanie nie wyjaśniają, w jaki sposób zarzucana niezgodność z prawem ostatecznego rozporządzenia może pozostawać
         w związku z istnieniem wystarczająco bezpośredniego związku przyczynowego pomiędzy bezprawnym zachowaniem instytucji a podnoszoną
         szkodą. W rzeczywistości bowiem zgodność tego rozporządzenia z prawem nie ma żadnego związku z ważnością oceny sytuacji faktycznej
         dokonanej przez Sąd, która doprowadziła go do wniosku, iż związek przyczynowy został przerwany.
      
      56      Wnoszący odwołanie podnoszą ponadto, że Sąd naruszył prawo stwierdzając w pkt 134 zaskarżonego wyroku, że związek przyczynowy
         istniejący pomiędzy bezprawnym zachowaniem instytucji a podnoszoną szkodą nie może zostać uznany za wystarczająco bezpośredni.
      
      57      Z zaskarżonego wyroku wynika, że Sąd nie ocenił wcześniej w sposób ogólny tego, czy podnoszona szkoda powstałaby bez bezprawnego
         zachowania instytucji. Uzasadnienie tego wyroku koncentruje się na kwestii przerwania związku przyczynowego pomiędzy tymi
         dwoma elementami. W pkt 112 i 113 rzeczonego wyroku w ramach pierwszej hipotezy Sąd stwierdził, że ocena istnienia związku
         przyczynowego nie zależy od tego, czy w braku bezprawnego aktu następstwo zdarzeń byłoby inne. Podobnie zgodnie z orzecznictwem
         przywołanym w pkt 99 i 102 zaskarżonego wyroku podnoszona szkoda powinna wynikać z zarzucanego instytucjom zachowania w sposób
         wystarczająco bezpośredni, a związek przyczynowy nie może być przerwany.
      
      58      W tym zakresie należy stwierdzić, że przyjmuje się istnienie związku przyczynowego w rozumieniu art. 288 akapit drugi WE,
         w przypadku gdy istnieje rzeczywisty bezpośredni związek przyczynowy pomiędzy bezprawnym zachowaniem odnośnych instytucji
         a podnoszoną szkodą.
      
      59      Konieczne jest, aby rzeczona szkoda była rzeczywiście spowodowana zarzucanym instytucjom zachowaniem. Stanowisko to jest potwierdzone
         przez utrwalone orzecznictwo przypomniane w pkt 53 niniejszego wyroku, zgodnie z którym nawet w przypadku ewentualnego przyczynienia
         się instytucji do szkody, w odniesieniu do której dochodzi się odszkodowania, to przyczynienie się nie może być zbyt oddalone
         ze względu na odpowiedzialność ciążącą na innych osobach, w odpowiednim przypadku na wnoszących odwołanie.
      
      60      Po pierwsze, Sąd słusznie stwierdził, że nawet jeżeli ostateczne rozporządzenie nie obejmowałoby przywożonych przez wnoszących
         odwołanie towarów, a tym samym wnoszący odwołanie nie popełniliby błędu w ich klasyfikacji, to jednak należałoby stwierdzić,
         że podnoszone szkody można przypisać jedynie niemieckim organom celnym, w zakresie w jakim nałożyły one na rzeczone towary
         cło antydumpingowe, podczas gdy nie były one objęte zakresem zastosowania rozporządzenia ostatecznego.
      
      61      Po drugie, Sąd prawidłowo stwierdził, że gdyby rozporządzenie ostateczne obejmowało towary przywożone przez wnoszących odwołanie,
         a wnoszący odwołanie w związku z tym nie zaklasyfikowałyby prawidłowo tych towarów, to należałoby stwierdzić, że decydującą
         przyczyną podnoszonych szkód było własne zachowanie wnoszących odwołanie, a nie rzekomo bezprawne zachowanie Rady i Komisji.
         W odniesieniu do tej hipotezy Sąd słusznie przypomniał również w pkt 100 i 101 zaskarżonego wyroku, iż należy zbadać, czy
         poszkodowany wobec ryzyka poniesienia szkody wykazał, jak osoba rozważna, należytą staranność w celu uniknięcia szkody lub
         ograniczenia jej zakresu. Związek przyczynowy może zostać przerwany poprzez niedochowanie należytej staranności przez poszkodowanego,
         w sytuacji gdy zachowanie to okazuje się być decydującą przyczyną szkody.
      
      62      Wnoszący odwołanie twierdzą, że Sąd pominął okoliczność, iż wnoszą oni o naprawę szkody poniesionej z powodu przyjęcia przez
         instytucje bezprawnego prawa, i niesłusznie skoncentrował się na hipotetycznych błędach w klasyfikacji przywożonych towarów.
         Zdaniem wnoszących odwołanie pytanie nie sprowadza się do tego, czy ostateczne rozporządzenie obejmuje te towary, czy też
         nie. Kwoty, które zostały pobrane z tytułu ceł antydumpingowych i które zostały zapłacone niemieckim organom celnym zgodnie
         z ugodą zawartą pomiędzy wnoszącymi odwołanie a tymi organami, wskazują, że cła zostały pobrane na podstawie rozporządzenia,
         którego bezprawny charakter został podniesiony.
      
      63      Sąd w ramach oceny podnoszonych szkód wynikających bezpośrednio lub pośrednio z ustanowienia ceł antydumpingowych przez rozporządzenie
         ostateczne nie odnosi się w żaden sposób do zgodnego z prawem lub bezprawnego charakteru rzeczonego rozporządzenia. Odnosząc
         się bowiem do kwestii, czy ustanowienie tych ceł przez ostateczne rozporządzenie spowodowało w sposób bezpośredni szkody rzekomo
         poniesione przez wnoszących odwołanie, Sąd dokonał sukcesywnej oceny ich sytuacji w dwóch przedstawionych przez niego sytuacjach
         faktycznych, które obejmują wszystkie możliwe przypadki. Ich alternatywna ocena doprowadziła więc do tego samego rozwiązania.
      
      64      W związku z tym wnoszący odwołanie nie wykazali, że Sąd naruszył prawo, orzekając o braku wystarczająco bezpośredniego związku
         przyczynowego pomiędzy zachowaniem zarzucanym instytucjom a podnoszoną szkodą.
      
      65      W tych okolicznościach należy uznać zarzut pierwszy za nieuzasadniony.
      
      66      Z powyższego wynika, że odwołanie należy oddalić w całości.
      
       W przedmiocie kosztów
      67      Zgodnie z art. 69 § 2 regulaminu, mającym zastosowanie do postępowania odwoławczego na podstawie art. 118 regulaminu, kosztami
         zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ Rada i Komisja wniosły o obciążenie
         Trubowest i V. Makarova kosztami postępowania, a ci przegrali sprawę, należy obciążyć ich kosztami postępowania w niniejszej
         instancji.
      
      Z powyższych względów Trybunał (czwarta izba) orzeka, co następuje:
      1)      Odwołanie zostaje oddalone.
      2)      Trubowest Handel GmbH i Viktor Makarov pokrywają koszty postępowania.
      Podpisy
      * Język postępowania: angielski.