CELEX: 62006CC0098
Language: lv
Date: 2007-05-24
Title: Ģenerāladvokāta Mengozzi secinājumi, sniegti 2007. gada 24.maijā. # Freeport plc pret Olle Arnoldsson. # Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu: Högsta domstolen - Zviedrija. # Regula (EK) Nr. 44/2001 - 6. panta 1. punkts - Īpašā jurisdikcija -Vairāki atbildētāji - Prasību juridiskie pamati - Ļaunprātīga izmantošana - Iespēja atzīt tādas valsts tiesā celtu prasību, kurā vienai no atbildētājiem ir domicils. # Lieta C-98/06.

ĢENERĀLADVOKĀTA PAOLO MENGOCI [PAOLO MENGOZZI] SECINĀJUMI,
      
      sniegti 2007. gada 24. maijā (1)
      
      Lieta C‑98/06
      Freeport plc
      pret
      Olle Arnoldsson
      (Högsta domstolen lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu)
      
      Jurisdikcija – Regula Nr. 44/2001/EK – Īpašā jurisdikcija – Vairāki atbildētāji
      1.     Ar šo lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu Zviedrijas Högsta domstolen (Kasācijas tiesa) uzdeva Tiesai vairākus jautājumus attiecībā uz 6. panta 1. punkta interpretāciju Padomes 2000. gada 22. decembra
         Regulā (EK) Nr. 44/2001 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās (2).
      
      2.     Šie jautājumi tika izvirzīti lietā, kurā Högsta domstolen tiek lūgts nospriest, vai tingsrätt di Göteborg (Gēteborgas pirmās instances tiesa) ir jurisdikcija izskatīt prasību, kuru cēlis Olle Arnoldsons [Olle Arnoldsson] pret saskaņā ar Lielbritānijas tiesībām dibinātu sabiedrību Freeport Leisure plc (turpmāk tekstā – “Freeport plc”).
      
      I –    Atbilstošās tiesību normas
      3.     Kā zināms, paplašinot Kopienas pilnvaras attiecībā uz tiesu sadarbību civillietās, Amsterdamas līgums paredzēja īpašu juridisku
         pamatu, kurš tika izmantots, lai “kopieniskotu” Briseles 1968. gada 27. septembra konvenciju par jurisdikciju un tiesas spriedumu
         izpildi civillietās un komerclietās (turpmāk tekstā – “Briseles konvencija”) iekļautu Kopienu tiesību sistēmā.
      
      4.     Pieņemta, pamatojoties uz EKL 61. panta c) apakšpunktu un EKL 67. panta 1. punktu, Regula Nr. 44/2001 (saukta par Briseles
         Pirmo regulu), nodrošinot Briseles Konvencijas kontinuitāti (3), paredz jaunu Kopienas režīmu attiecībā uz jurisdikcijas civillietās un komerclietās izmantošanu strīdos ar ārvalstu elementu
         un attiecībā uz šiem strīdiem pieņemto nolēmumu apriti (4).
      
      5.     Regulas Nr. 44/2001 II nodaļa definē kopīgos noteikumus tiesas jurisdikcijas piešķiršanai. Šīs nodaļas 1. iedaļai ir nosaukums
         “Vispārīgi noteikumi” un tajā ietilpst 2.–4. pants, kuri nosaka personas, uz kurām attiecas šis tiesiskais regulējums.
      
      6.     2. panta 1. punkts nosaka:
      “Saskaņā ar šo regulu personas, kuru domicils ir kādā dalībvalstī, neatkarīgi no viņu pilsonības var iesūdzēt attiecīgās dalībvalsts
         tiesā.”
      
      7.     Saskaņā ar 3. panta 1. punktu:
      “Personas, kuru domicils ir kādā no dalībvalstīm, var iesūdzēt citas dalībvalsts tiesā, vienīgi izmantojot šīs nodaļas 2.–7.
         iedaļā noteiktās normas.”
      
      8.     Regulas Nr. 44/2001 II nodaļas 2. iedaļā ar nosaukumu “Īpašā jurisdikcija” ietilpst 5.–7. pants. Attiecībā uz šo lietu it
         īpaši svarīgi ir minēt dažus 5. un 6. panta noteikumus, saskaņā ar kuriem personu, kuras domicils ir dalībvalstī, pēc prasītāja
         izvēles var iesūdzēt tiesā, kas nav atbildētāja domicila vietas tiesa, ja attiecīgo prāvu ar šo tiesu vieno īpašas saiknes.
      
      9.     5. pantā ir noteikts:
      “Personu, kuras domicils ir kādā dalībvalstī, citā dalībvalstī var iesūdzēt:
      1. a) lietās, kas attiecas uz līgumiem, attiecīgās saistības izpildes vietas tiesā;
      [..]
      3. lietās, kas attiecas uz kaitējumu vai neatļautu rīcību, tās vietas tiesā, kur kaitējums noticis vai varējis notikt;
      [..].”
      10.   Saskaņā ar 6. pantu:
      “Personu, kuras domicils ir kādā dalībvalstī, var arī iesūdzēt:
      1. ja viņš ir viens no vairākiem apsūdzētajiem tās vietas tiesā, kurā kādam no apsūdzētajiem ir domicils, ar noteikumu, ka
         prasības ir tik cieši saistītas, ka lietderīgi tās izskatīt un noteikt kopā, lai novērstu nesavienojamu spriedumu risku, ko
         rada atsevišķa tiesvedība;
      
      2. kā trešo personu lietā par garantiju vai galvojumu vai jebkurā citā tiesvedībā pēc trešo personu pieteikuma tiesā, kurā
         ierosināta pamattiesvedība, ja vien tā nav ierosināta vienīgi ar mērķi atņemt tās tiesas jurisdikciju, kas viņa lietā būtu
         kompetenta;
      
      [..].”
      II – Pamata tiesvedība un prejudiciālie jautājumi
      11.   Faktus, kas ir šīs pamata tiesvedības pamatā un kas izriet no lēmuma par prejudiciāla jautājuma uzdošanu un lietas materiāliem,
         īsi var raksturot šādi.
      
      12.   Arnoldsons [Arnoldsson], atbildētājs pamata lietā, sadarbojās ar sabiedrību Villages des Marques S.A. (turpmāk tekstā – “Villages des Marques”) – sabiedrību, kas kopš 1996. gada bija iesaistīta piemērotu vietu meklēšanā Eiropā, kur atvērt tā sauktos rūpnīcas veikalus
         un attīstīt ar tiem saistītus projektus.
      
      13.   Daži projekti, it īpaši projekts attiecībā uz Zviedrijas veikalu Kungsbākā [Kungsbacka], tika nodoti Freeport plc – sabiedrībai, kuras juridiskā adrese atrodas Lielbritānijā, – apmaiņā pret pievienotās vērtības, balstītas uz atšķirību
         starp katra veikala tirgus vērtību un attiecīgā projekta attīstīšanas izmaksām, komisijas naudu. Saskaņā ar dokumentiem, kas
         pievienoti Arnoldsona apsvērumiem, kurus viņš iesniedza Tiesai, 1999. gada 15. septembrī Freeport plc un Trading Places Ltd, kas ir Villages des Marques mātes sabiedrība, noslēdza vienošanos par kopuzņēmumu Kungsbākā (5).
      
      14.   1999. gada 11. augustā sarunās par Kungsbākas veikala nodošanu Freeport plc pārstāvis un Arnoldsons noslēdza mutvārdu vienošanos, saskaņā ar kuru Freeport plc uzņēmās samaksāt Arnoldsonam komisijas naudu GBP 500 000 (turpmāk tekstā – “vienošanās”) brīdī, kad tiks atvērts veikals
         Kungsbākā. Freeport plc apstiprināja šo vienošanos ar 1999. gada 13. septembra faksu, kurā cita starpā bija precizēts, ka samaksu veiks sabiedrība,
         kas būs veikala īpašniece.
      
      15.   Veikals Kungsbākā oficiāli tika atvērts 2001. gada 15. novembrī. Tās īpašnieks ir Freeport Leisure (Zviedrija) AB (turpmāk tekstā – “Freeport AB”), kuru 100 % pārvalda Freeport plc ar tās filiāles Freeport Leisure (Nīderlande) BV, kura arī tiek 100 % pārvaldīta, starpniecību. Freeport AB, kas tika reģistrēta Zviedrijā 1999. gada 13. septembrī ar citu nosaukumu, 2000. gada pavasarī ieguva Freeport grupa.
      
      16.   Pēc veikala atvēršanas Arnoldsons gan no Freeport AB, gan Freeport plc prasīja saskaņā ar vienošanos paredzēto komisijas naudas samaksu. Tā kā nekāda samaksa netika veikta, Arnoldsons 2003. gada
         5. februārī cēla prasību par naudas summas samaksu pret abām sabiedrībām tingsrätt de Göteborg, kuras jurisdikcijā atradās Freeport AB juridiskā adrese, prasot piespriest abām sabiedrībām solidāri samaksāt naudas summu GBP 500 000 vai tās ekvivalentu Zviedrijas
         kronās, pieskaitot procentus.
      
      17.   Lai pamatotu tingsrätt di Göteborg jurisdikciju attiecībā uz Freeport plc, Arnoldsons atsaucās uz Regulas Nr. 44/2001 6. panta 1. punktu.
      
      18.   Vispirms Freeport plc atsaucās uz Zviedrijas tiesas jurisdikcijas neesamību, apstrīdot prasītāja minētā noteikuma piemērojamību šajā gadījumā.
      
      19.   It īpaši saskaņā ar iesniedzējtiesas norādījumiem Freeport plc apgalvoja, ka pret to vērstā tiešā prasība bija balstīta uz līgumu, bet pret Freeport AB vērstā prasība varēja būt balstīta vienīgi uz apgalvotu atbildību par deliktu vai kvazideliktu, jo Freeport AB ne tikai nebija vienošanās puse, bet šī sabiedrība pat vēl nebija izveidota vienošanās noslēgšanas brīdī. Freeport plc uzskata, ka pret Freeport AB celtā prasība ir nepamatota, jo saskaņā ar Zviedrijas tiesībām ar līgumiem nevar uzlikt pienākumu trešām personām. Līdz ar
         to nepastāvēja nekāds nesavienojamu spriedumu pieņemšanas risks, ja prasību pret Freeport plc un prasību pret Freeport AB izskatītu divas dažādas tiesas. Tādējādi prasība pret Freeport AB tika celta tikai ar vienu mērķi – iesūdzēt Freeport plc Zviedrijas tiesā.
      
      20.   Arnoldsons atbildēja, ka abas prasības, kas celtas pret divām sabiedrībām – atbildētājām, bija balstītas uz līgumu. Viņš arī
         apgalvo, ka brīdī, kad tika noslēgta vienošanās, Freeport plc pārstāvji rīkojās gan Freeport plc, gan Freeport AB vārdā, kurš brīdī, kad kļūs par daļu no Freeport grupas, uzņemas samaksāt naudas summu, kuru Freeport plc tam uzlika, pamatojoties uz vienošanos. Pēc Arnoldsona domām, starp Arnoldsonu un Freeport AB bija vismaz kvazilīgumiskas attiecības.
      
      21.   Tingsrätt di Göteborg noraidīja Freeport plc izvirzīto iebildi par jurisdikcijas neesamību. Freeport plc par šādu lēmumu iesniedza apelācijas sūdzību Hovrätten för Västra Sverige (Apelācijas tiesa Zviedrijas rietumu daļai), kura apstiprināja pirmās instances tiesas lēmumu.
      
      22.   Tāpēc Freeport plc vērsās Högsta domstolen, kas, lai atrisinātu šo strīdu, uzskatīja par vajadzīgu uzdot Tiesai šādus prejudiciālus jautājumus:
      
      “1) Vai prasība, kas pamatota ar iespējamu pienākumu maksāt, kas ir uzlikts akciju sabiedrībai un kas izriet no vienošanās,
         Padomes 2000. gada 22. decembra Regulas (EK) Nr. 44/2001 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un
         komerclietās (OV L 12, 1. lpp.) 6. panta 1. punkta piemērošanai ir uzskatāma par prasību ar līgumisku pamatu, kaut arī persona,
         kura sniedza apsolījumu, nebija nedz sabiedrības juridiskais pārstāvis, nedz arī pilnvarnieks?
      
      2) Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir apstiprinoša, vai papildus 6. panta 1. punktā tieši iekļautajiem nosacījumiem jurisdikcijas
         priekšnoteikums ir tas, ka prasība pret atbildētāju tādas valsts tiesā, kurā atrodas tā domicils, nav tikusi celta tikai tāpēc,
         lai prasību pret citu atbildētāju izskatītu cita tiesa, nevis tiesa, kuras jurisdikcijā citādi būtu izskatīt šo lietu?
      
      3) Ja atbilde uz otro jautājumu ir noraidoša, vai iespēja apmierināt prasību pret atbildētāju ar domicilu valstī, kurā atrodas
         tiesa, ir jāvērtē citādi, izskatot jautājumu par 6. panta 1. punktā paredzēto nesavienojamu spriedumu risku?”
      
      III – Tiesvedība tiesā
      23.   Saskaņā ar Tiesas Statūtu 23. pantu Arnoldsons, Freeport plc un Komisija iesniedza Tiesā rakstveida apsvērumus.
      
      IV – Analīze
      A –    Par pirmo prejudiciālo jautājumu
      24.   Ar savu pirmo jautājumu iesniedzējtiesa būtībā lūdz Tiesu precizēt, vai, ņemot vērā lēmumā par prejudiciālu jautājumu uzdošanu
         norādītos apstākļus, Arnoldsona celtajai prasībai pret Freeport AB ir līgumisks pamats.
      
      25.   No lēmumā par prejudiciālu jautājumu uzdošanu ietvertajām norādēm izriet, ka šis jautājums ir izvirzīts tāpēc, ka Högsta domstolen uzskata, ka, lai piemērotu Regulas Nr. 44/2001 6. panta 1. punktu, prasībai, kas celta pret atbildētāju tā domicila valsts
         tiesā, ir jābūt identiskam pamatam ar prasības, kas celta pret atbildētāju tādas valsts tiesā, kurā nav tā domicila, pamatu. Turklāt no lēmuma par prejudiciālu
         jautājumu uzdošanu izriet, ka valsts tiesa pamato šādu uzskatu ar Tiesas sprieduma lietā Réunion européenne u.c. interpretāciju (6).
      
      26.   Pirms es izklāstu iemeslus tam, kāpēc es uzskatu, ka Högsta domstolen balstās uz kļūdainu minētā sprieduma interpretāciju, ir jāatgādina Regulas Nr. 44/2001 6. panta 1. punktā definētais sasaistes
         režīms, kas it īpaši izriet no precizējumiem, ko sniedz Tiesas judikatūra.
      
      27.   Kā zināms, šī panta pašreizējā redakcija izriet no interpretācijas, kuru Tiesa sniedza attiecīgam Briseles konvencijas noteikumam
         spriedumā lietā Kalfelis (7) un kas tika veikta, Briseles konvencijas noteikumus iekļaujot Regulā Nr. 44/2001.
      
      28.   Šajā spriedumā Tiesa kā nosacījumu Briseles konvencijas 6. panta 1. punkta piemērošanai paredzēja, ka “starp viena un tā paša
         prasītāja celtajām prasībām pret dažādiem atbildētājiem ir jāpastāv saistībai” (8). Tālāk analizējot prasīto saistību veidu, Tiesa pēc tam, kad tā konstatēja, ka 6. panta 1. punktam bija tāds pats mērķis
         kā Konvencijas 22. pantam attiecībā uz gadījumiem, kad saistītas prasības tika celtas dažādās līgumslēdzēju valstu tiesās (9), tālāk paskaidroja, ka 6. panta 1. punkts ir piemērojams, “ja prasības, kas celtas pret dažādiem atbildētājiem, ir saistītas
         to celšanas brīdī, t.i., ja pastāv interese tās apvienot un izlemt kopā, lai novērstu tādu spriedumu risku, kuri varētu būt
         nesavienojami, ja lietas tiktu iztiesātas atsevišķi” (10). Turklāt Tiesa precizēja, ka “valsts tiesa ir tā, kurai katrā konkrētā gadījumā ir jāpārbauda, vai ir izpildīts šis nosacījums” (11).
      
      29.   Tāpēc, pamatojoties uz Regulas Nr. 44/2001 6. panta 1. punktu, pret vairākiem atbildētājiem ar domiciliem dažādās dalībvalstīs
         var vienlaicīgi celt prasību tās valsts tiesā, kurā ir domicils vienam no viņiem, ja pret tiem celtās prasības ir pienācīgi
         un pietiekami saistītas. Šāda saistība ir jākonstatē prasības celšanas brīdī (12) un jānovērtē, ņemot vērā, ka ir jāpieņem vienots nolēmums, lai izvairītos no nesavienojamu spriedumu pasludināšanas.
      
      30.   Šāda sasaiste galvenokārt pastāv gadījumā, kad pret vairākām personām celtas prasības ir tik cieši saistītas, ka tās ir jāceļ
         vienā un tajā pašā tiesā, ņemot vērā, ka spriedums var tikt taisīts tikai attiecībā uz visām iesaistītajām pusēm. Taču 6. panta
         1. punkts neprasa, lai būtu šāda saistība (13), jo pietiek ar tādu saistību, pēc kuras var noteikt lietderību izskatīt prasības kopā, lai izvairītos no nesavienojamu spriedumu
         taisīšanas riska. Līdz ar to 6. panta 1. punkta piemērošanas jomā ietilpst arī tādi gadījumi, kad prasības savā starpā saista
         priekšmets vai pamats.
      
      31.   Jāatzīmē, ka, tā kā nedz Regula Nr. 44/2001, nedz arī Kopienu tiesa, interpretējot minēto regulu vai pirms tam pastāvošos
         Konvencijas noteikumus, nav pilnībā norādījusi gadījumus, kad ir piemērojams 6. panta 1. punkts, valstu iekšējos procesuālajos
         noteikumos ir jāpapildina ar minēto tiesību normu paredzētais režīms. Citiem vārdiem, valsts tiesai, kurā ir iesniegta prasība,
         kā tas turklāt jau tika apstiprināts iepriekš minētajā spriedumā lietā Kalfelis (14), ja nav kopēju noteikumu, ir jāizvērtē, pamatojoties uz tās procesuālajām tiesībām, vai ir jāapvieno prasības, lai īstenotu
         jurisdikciju attiecībā pret vairākiem atbildētājiem.
      
      32.   Izklāstījis iepriekš minēto, es tagad izvērtēšu Högsta domstolen atsauces uz iepriekš minēto spriedumu lietā Réunion européenne u.c. nozīmi strīda, kuru izskata Högsta domstolen, atrisināšanā (15).
      
      33.   Minētajā spriedumā Tiesa prejudiciālā nolēmuma kārtībā izskatīja vairākus jautājumus, kurus bija iesniegusi Francijas Cour de cassation (Kasācijas tiesa) par Briseles konvencijas 5. panta 1. un 3. punkta un 6. panta 1. punkta interpretāciju. Prejudiciālie jautājumi
         tika izvirzīti prāvā starp vairākām apdrošināšanas kompānijām, kurām bija subrogācija attiecībā uz tādas Francijas sabiedrības
         tiesībām, kas saņēma preces, kuras bija bojātas, tās pārvedot pa jūru un zemi no Melburnas uz Runžī [Rungis], un pārvadātāju saskaņā ar līgumu, kura juridiskā adrese atradās Sidnejā, Nīderlandes rēderi, kura īpašumā esošais kuģis
         brauca pa jūras ceļu maršrutā no Melburnas uz Roterdamu, un kuģa kapteini, kura dzīvesvieta bija Nīderlandē. Tribunal de Commercede Créteil (Kreteijas Tirdzniecības tiesa), kuras jurisdikcijā ietilpst Runžī – vieta, uz kurieni tika nogādātas preces, – atzina, ka
         tai ir jurisdikcija izskatīt vienīgi apdrošinātāju prasību pret Austrālijas pārvadātāju, bet noraidīja savu jurisdikciju attiecībā
         uz citiem atbildētājiem par labu Roterdamas tiesām – vietā, kurā Nīderlandes rēderis izpildīja savu pienākumu, vai Amsterdamas
         tiesām – vietā, kurā Nīderlandes rēderim atradās tā juridiskā adrese, vai par labu Sidnejas tiesām. Cour de cassation, kurā vērsās pēc tam, kad Cour d’appel de Paris (Parīzes Apelācijas tiesa) apstiprināja Tribunal de Commerce de Créteil spriedumu, apdrošinātāji pamatā apgalvoja, ka, tā kā nav pierādīts, ka starp preču saņēmēju, no vienas puses, un kuģa īpašnieku
         un kuģa kapteini, no otras puses, pastāvēja līgumiskas attiecības, tiesām, kas izskata lietu pēc būtības, bija jāpiemēro sasaistošie
         faktori, kurus paredz Briseles Konvencijas 5. panta 3. punkts attiecībā uz atbildību, kas saistīta ar deliktu vai kvazideliktu,
         nevis 5. panta 1. punkts attiecībā vienīgi uz līgumisko jomu. Pakārtoti, prasītāji atzīmēja, ka pret dažādiem atbildētājiem
         vērstās prasības attiecās uz vienu un to pašu pārvadājumu un ka prāva līdz ar to bija nedalāma.
      
      34.   Pirmie trīs prejudiciālie jautājumi attiecās uz Briseles konvencijas 5. panta 1. un 3. punkta interpretāciju. Ar šiem jautājumiem
         Tiesai pēc būtības tika prasīts noteikt, vai prasības, kuras apdrošinātāji cēla pret Nīderlandes rēderi un kuģa kapteini,
         bija vai nebija saistītas ar līgumu, kā arī sniegt jēdziena “vietas, kur izdarīta kaitējoša darbība”, interpretāciju 5. panta
         3. punkta izpratnē.
      
      35.   Turpretim ar savu ceturto jautājumu Cour de Cassation jautāja Tiesai, vai “atbildētājs ar domicilu līgumslēdzējas valsts dalībvalstī var tikt iesūdzēts citas līgumslēdzējas dalībvalsts
         tiesā, kura izskata prasību pret līdzatbildētāju, kura domicils nav līgumslēdzējā valstī, pamatojoties uz to, ka strīds ir
         nedalāms, nevis tikai norādot uz saistību” (16).
      
      36.   Atbildot uz minēto jautājumu, Tiesa pēc tam, kad tā nepiekrita, ka nosacījumi, kas nosaka Briseles konvencijas 22. panta piemērojamību,
         attiecīgajā lietā tika izpildīti (17), atgādināja Briseles konvencijas 6. panta 1. punkta formulējumu un precizēja, ka minētā tiesību norma ir piemērojama tikai
         ar nosacījumu, ka “attiecīgā prāva tiek izskatīta tās vietas tiesā, kur vienam no atbildētājiem ir domicils” (18), – nosacījums, kas šajā lietā netika izpildīts (19).
      
      37.   Kaut arī ar šādu konstatējumu kā tādu ir pietiekami, lai izslēgtu iespēju pamata lietā atsaukties uz Konvencijas 6. panta
         1. punktu un atbildētu uz iesniedzējtiesas jautājumu, Tiesa tomēr turpināja savu pamatojumu. Tā atsaucās uz precizējumu, kas
         dots iepriekš minētajā spriedumā lietā Kalfelis (20), attiecībā uz nosacījumiem, ar kādiem piemērojams 6. panta 1. punkts (21), kā arī rindkopu šajā spriedumā, kurā tā nosprieda, ka tiesai, kurai ir jurisdikcija saskaņā ar Konvencijas 5. panta 3. punktu
         attiecībā uz prasību tiktāl, ciktāl tās pamatā ir delikts, nav jurisdikcijas attiecībā uz šo prasību, ja tās pamatā nav delikta (22). Motīvu daļas 50. punktā, uz kuru atsaucas Högsta domstolen savā lēmumā par prejudiciālu jautājumu uzdošanu, Tiesa atzina, ka “no iepriekš minētā izriet, ka divi pieteikumi vienā un
         tajā pašā prasībā par zaudējumu atlīdzību, kas ir vērsti pret dažādiem atbildētājiem un pamatoti vienā gadījumā ar līgumisku
         atbildību un otrā gadījumā – ar atbildību, kas ir saistīta ar deliktu, nevar tikt uzskatīti kā savā starpā saistīti” (23).
      
      38.   Kaut arī šādu apstiprinājumu ir iespējams interpretēt tādējādi, ka Tiesa vēlējās pakļaut Briseles konvencijas 6. panta 1. punkta
         piemērojamību papildu nosacījumam salīdzinājumā ar to, kas jau tika apstiprināts spriedumā lietā Kalfelis – tā to patiesībā arī interpretēja dažu dalībvalstu tiesas – es uzskatu, ka tā nozīme ir skaidra, ja tas tiek apskatīts
         tam atbilstošā kontekstā.
      
      39.   Ja minētā sprieduma 49. un 50. punkts tiek apskatīti to loģiskajā kontekstā, šķiet, ka šie punkti faktiski būtu jāinterpretē
         tādējādi, ka tie apstiprina to, ko Tiesa jau atzīmēja šī paša sprieduma 14. punktā, proti, Konvencijas normatīvajā sistēmā
         sasaistes kritērijs var būt kā kritērijs, lemjot par jurisdikcijas piešķiršanu tikai to valstu tiesām, kurās atbildētājiem
         ir domicili. It īpaši man šķiet, ka minētajās rindkopās Tiesa vēlējās tieši apstiprināt, ka prasību apvienošanas nolūkā strīdos,
         kuros ir vairāki līdzatbildētāji, jurisdikcija to valstu tiesās, kurās nav atbildētāju domicilu, ir neatbilstoša, izslēdzot
         iespēju, ka šāda jurisdikcija ļautu apvienot vairākas savā starpā saistītas prasības, ja šī jurisdikcija ir spēkā esoša tikai
         attiecībā uz vienu no prasībām.
      
      40.   Tieši tā ir jāsaprot arī norāde uz punktu spriedumā lietā Kalfelis, kurā Tiesa izslēdza, ka tiesa, kas ir piekritīga, pamatojoties uz 5. panta 3. punktu, var izskatīt jautājumus, balstoties
         uz aktiem vai faktiem, kas nav delikts, pat ja šie jautājumi ir izvirzīti vienas un tās pašas prasības ietvaros. No šī aizlieguma
         loģiski izriet, ka, ja tiesa izskata divas savā starpā saistītas prasības, kas celtas pret dažādiem atbildētājiem, no kurām
         viena ir pamatota ar deliktu, bet otrai ir līgumisks pamats, tā nevar prasīt apvienot šīs divas prasības to savstarpējās saistības
         dēļ, ja šai tiesai ir jurisdikcija attiecībā uz pirmās prasības izskatīšanu, pamatojoties uz Konvencijas 5. panta 3. punktu (24), taču pašas tiesas jurisdikcija attiecībā uz otro prasību nav autonomi noteikta (piemēram, gadījumā, kad sakrīt līgumā paredzēto
         pienākumu izpildes vieta un kaitējuma nodarīšanas vieta, vai saskaņā ar vispārīgo kritēriju par atbildētāja domicila valsts
         tiesu). Saikne, kas pastāv starp divām prasībām, šādos apstākļos, proti, kad nepastāv saikne ar vienu no atbildētāju domiciliem,
         nevar būt par kritēriju jurisdikcijas piešķiršanai, un tāpat arī jurisdikciju nevar noteikt, pamatojoties uz to, ka jurisdikcijai
         saskaņā ar 5. panta 3. punktu ir “pievilkšanas spēks”, jo judikatūra šādu iespēju pilnībā izslēdz.
      
      41.   Jā šādi ir jāinterpretē minētā sprieduma 49. un 50. punkts, tad pretēji iesniedzējtiesas uzskatam šāda interpretācija neizslēdz
         Briseles konvencijas 6. panta 1. punkta piemērojamību gan attiecībā uz prasībām ar līgumisku pamatu, gan prasībām ar ārpuslīgumisku
         pamatu, ar nosacījumu, ka atbilstošo tiesvedību apvienošanas rezultātā jurisdikcija tiek piešķirta tās valsts tiesai, kurā vienam no atbildētājiem ir domicils.
      
      42.   Manis ieteiktā sprieduma lietā Réunion européenne 49. un 50. panta interpretācija, kuru lielākajā daļā atbalsta arī Komisija, šķiet atbilstoša pieejai, kuru Tiesa jau apstiprināja
         spriedumā lietā Kalfelis, un, vispārīgāk runājot, atbilstoša Briseles konvencijā paredzētajai tiesību normu sistēmai (un šobrīd Regulas Nr. 44/2001
         tiesību normu sistēmai).
      
      43.   No vienas puses, tā turpina spriedumā lietā Kalfelis izmantoto pieeju, pamatojoties uz kuru saikne starp prasībām, kā paredzēts šajā spriedumā, ir tikai objektīvs nosacījums 6. panta 1. punkta piemērošanai, turpretim iesniedzējtiesas piedāvātā interpretācija pēc būtības nozīmē papildu prasības
         celšanu, lai pret dažādiem atbildētājiem vērstajām prasībām būtu identiski pamati.
      
      44.   No otras puses, šāda interpretācija nav nesavienojama vispirms ar Briseles konvencijā, pēc tam ar Regulā Nr. 44/2001 paredzētās
         sistēmas mērķiem, kas cita starpā ietver līdzsvara nodrošināšanu starp pareizu tiesvedību un prasību palielināt efektīvu indivīdu
         aizsardzību Eiropas tiesās. Turpretim citāda šī sprieduma interpretācija, tāda, kādu piedāvā iesniedzējtiesa, var nepamatoti ierobežot 6. panta 1. punkta piemērojamību, tādējādi neievērojot procesuālās ekonomijas mērķus, kaut arīto neattaisno prasība aizsargāt atbildētāja domicila centrālo nozīmi kā vispārīgo kritēriju tiesas jurisdikcijas piešķiršanai, vai nodrošināt jurisdikcijas noteikšanas paredzamību.
      
      45.   Ņemot vērā iepriekš minētos apsvērumus, es uzskatu, ka pirmais prejudiciālais jautājums, kuru uzdeva iesniedzējtiesa, izriet
         no kļūdainas Tiesas judikatūras interpretācijas un ka tam nav nozīmes pamata prāvas iznākumā. Ja Regulas Nr. 44/2001 6. panta
         1. punkts ir piemērojams arī gadījumā, kad celtās prasības ir pamatotas gan ar līgumisku, gan ārpuslīgumisku atbildību, prāvas,
         kuru izskata Högsta domstolen, atrisināšanai nav vispirms jānoskaidro, vai Arnoldsona celtajai prasībai pret Freeport AB ir līgumisks pamats.
      
      46.   Tāpēc es pāriešu pie Högsta domstolen uzdotā otrā un trešā jautājuma izskatīšanas.
      
      B –    Par otro un trešo prejudiciālo jautājumu
      47.   Ar otro un trešo prejudiciālo jautājumu, kurus, manuprāt, ir jāizskata kopā, iesniedzējtiesa pēc būtības Tiesai jautā, pirmkārt,
         vai Regulas Nr. 44/2001 6. panta 1. punktu var piemērot tikai tad, ja ir noteikts, ka prasība pret atbildētāju ar domicilu
         valstī, kurā atrodas kompetentā tiesa, netika celta tikai tāpēc, lai nepieļautu, ka jurisdikcija tiek piešķirta cita atbildētāja
         kompetentajai tiesai (25), un, otrkārt, ja atbilde uz šo jautājumu ir noliedzoša, vai tas, ka prasītājam ir tāds mērķis, ietekmē iespējas apmierināt
         šādu prasību izvērtēšanu, izskatot jautājumu par Regulas Nr. 44/2001 6. panta 1. punktā paredzēto nesavienojamu spriedumu
         risku (26).
      
      48.   Manuprāt, šie jautājumi, kas ir formulēti precīzi noteikuma, kuru tiek lūgts interpretēt, piemērošanas jomas ietvaros, izvirza
         delikātu jautājumu par Regulā Nr. 44/2001 paredzēto jurisdikcijas pamatu negodīgu vai ļaunprātīgu izmantošanu. Es nevēlos
         un arī neuzskatu par nepieciešamu šīs lietas atrisināšanas nolūkā vispārīgi apskatīt šo problēmu. Tāpēc es vienīgi izklāstīšu
         apsvērumus, kas ir nepieciešami atbildēšanai uz iesniedzējtiesas uzdotajiem jautājumiem, kaut arī es apzinos pamata tēmas
         jūtīgo raksturu, kas ir šo apsvērumu pamatā.
      
      49.   Kā jau es iepriekš uzsvēru, Regulas Nr. 44/2001 normatīvajā sistēmā (tāpat kā iepriekš Briseles konvencijā) paredzēto prasību
         attiecībā uz īpašu sasaistes faktoru gadījumos, kad lietas var apvienot saskaņā ar 6. panta 1. un 2. punktu, pamato tās mērķis,
         proti, procesuālās ekonomijas un spriedumu konsekvences nodrošināšana.
      
      50.   Turklāt, kā jau es uzsvēru, šī sasaistes faktora piemērojamību ierobežo prasība izvairīties vai nu no vispārīgā kritērija
         par atbildētāja domicila tiesas jurisdikciju pārmērīgas ierobežošanas, kas tādējādi mazinātu tiesību skaidrību, nosakot tiesas
         jurisdikciju, vai no netiešas un vairāk vai mazāk sistemātiskas pieļaušanas, ka lietu izskata atbildētāja domicila tiesa,
         pret ko skaidri iebilda Kopienas likumdevējs (un pirms tam Briseles konvencija).
      
      51.   Līdz ar to man šķiet, ka, interpretējot Regulas Nr. 44/2001 noteikumus attiecībā uz lietu apvienošanu, ir jāņem vērā dialektika
         starp pareizu tiesvedību un atbildētāja domicila tiesas jurisdikcijas kā galvenā kritērija jurisdikcijas piešķiršanai ievērošanu.
      
      52.   Šādā situācijā vispirms ir jāatzīmē, ka, tā kā lietās, kurās ir vairāki atbildētāji, piemēram, lietās par garantiju vai pieteikuma
         par iestāšanos lietā gadījumā, 6. panta 1. un 2. punktā paredzētie sasaistes kritēriji ir alternatīvi kritērijam par atbildētāja
         domicila tiesas jurisdikciju, tad prasītājam šajā sakarā ir izvēles tiesības, kuras viņš var izmantot, pēc sava ieskata izvēloties tiesu, kura izskatīs lietu. Tas ir raksturīgi regulas normatīvajai
         sistēmai, kurai ir grūti darboties pretī, jo nevar aizliegt pusei, kas vēlas celt prasību “Eiropas tiesu telpā”, izmantot
         šīs sistēmas sniegtās iespējas, lai izvēlētos saskaņā ar šīs sistēmas noteikumiem tai vispiemērotāko jurisdikciju (27).
      
      53.   Taču, kaut arī ir atzīta šāda izvēles tiesību esamība, minētā normatīvā sistēma tomēr paredz noteiktus mehānismus, kas var
         ierobežot šādu izvēles tiesību izmantošanu negodīgā vai ļaunprātīgā nolūkā.
      
      54.   Attiecīgo noteikumu piemērošana, pirmkārt, ir atkarīga no kopēja nosacījuma – kas ir arī galvenais ierobežojums alternatīvu
         jurisdikciju izmantošanai tai jurisdikcijai, kas paredzēta šajos noteikumos – proti, ka lietu apvienošanai ir jābūt patiesi lietderīgai un ar aktuālu nozīmi, kas ir izsmeļoši jānovērtē tiesai, kas izskata lietu, izmantojot objektīvus vērtēšanas kritērijus, kas raksturīgi lietām, kuras šī tiesa izskata, piemēram, cik cieša ir saistība, kas raksturo lietas,
         un cik tuvu ir konkrētā tiesa.
      
      55.   Lietās par garantiju vai jebkuros citos pieteikumos par iestāšanos lietā, kam parasti ir raksturīga sasaiste ar sākotnējo
         prasību (28), un kuras pretēji 6. panta 1. punktā paredzētajiem gadījumiem, kad ir vairāki atbildētāji, ne vienmēr tiek apvienotas izskatīšanai
         atbildētāja domicila tiesā vai trešās personas domicila tiesā, ir papildu ierobežojumi attiecībā uz sasaistes kritērija piemērojamību,
         jo it sevišķi netiek pieļautas lietas, kurās sākotnējā prasība it kā tika ierosināta tikai ar vienu mērķi – atņemt tās tiesas
         jurisdikciju attiecībā uz atbildētāju, kas attiecīgajā lietā būtu kompetenta (29).
      
      56.   Jāatzīmē, ka šis ierobežojums, kā izriet no Regulas Nr. 44/2001 6. panta 2. punkta formulējuma, nepieļauj šajā tiesību normā
         paredzētā sasaistes kritērija piemērošanu gan lietās, kur tā piemērošana būtu negodīga, gan gadījumos, kad tiek ļaunprātīgi
         izmantotas prasītāja izvēles tiesības (30), proti, tādam mērķim, kas atšķiras no tā, kāpēc šīs tiesības tika piešķirtas (31).
      
      57.   Högsta domstolen Tiesai jautā, vai šis ierobežojums attiecas arī uz Regulas Nr. 44/2001 6. panta 1. punktu, kaut arī šī tiesību norma to skaidri
         neparedz.
      
      58.   Komisija iesaka uz šo jautājumu atbildēt noliedzoši. Tā uzskata, ka 6. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka, ja prasības
         savā starpā ir pietiekami saistītas, tad nevar apšaubīt prasītāja nolūkus. Pēc Komisijas domām, šādu interpretāciju apstiprina
         iepriekš minētais spriedums lietā Kalfelis (32), kurā tika uzskatīts, ka nosacījums par sasaisti starp prasībām tika uzskatīts par tādu, kas izslēdz iespēju, ka izvēles
         tiesības, kuras prasītājam ir piešķirtas saskaņā ar Briseles konvencijas 6. panta 1. punktu, tiek izmantotas tikai tāpēc,
         lai kādu no atbildētājiem nepakļautu tās valsts tiesu jurisdikcijai, kurā ir viņa domicils (33).
      
      59.   Manuprāt, Komisijas ieteiktā interpretācija nav pieņemama.
      60.   Vispirms, es nepiekrītu iepriekš minētajai interpretācijai spriedumā lietā Kalfelis. Manuprāt, no šī sprieduma var secināt tikai to, ka Tiesa vēlējās noteikt pieņēmumu, saskaņā ar kuru izmantošanu nevar uzskatīt par negodīgu vai ļaunprātīgu, ja pastāv tās prasītā īpašā saikne (34). Turklāt no minētā sprieduma var skaidri secināt, ka šo pieņēmumu var uzskatīt par spēkā neesošu, ja lietas apstākļi ļauj
         noteikt, ka 6. panta 1. punktā paredzētā sasaistes kritērija izmantošana ir negodīga vai ļaunprātīga (35).
      
      61.   Komisijas ieteiktā interpretācija tālāk atduras pret faktu, ka, kaut arī Regulas Nr. 44/2001 6. panta 1. punktā prasītā sasaistes
         esamība starp prasībām nodrošina tiesību normas piemērošanu atbilstoši tās mērķim, tā neizslēdz iespēju prasītājam izmantot
         minētajā tiesību normā paredzēto pamatu jurisdikcijas piemērošanai ar vienu mērķi – kādu no atbildētājiem nepakļaut tās dalībvalsts
         tiesu jurisdikcijai, kurā atrodas tā domicils – un tāpēc neizslēdz arī negodīgas un ļaunprātīgas izmantošanas iespēju. Tas
         varētu notikt, piemēram, ja persona tiktu iesūdzēta fiktīva līdzatbildētāja domicila vietas tiesā, tas ir, līdzatbildētāja, pret kuru ir celta prasība, kas, kaut arī objektīvi saistīta ar prasību, kas celta pret citu atbildētāju, ir acīmredzami nepamatota vai ir prasība, kurā prasītājs nav patiesi ieinteresēts (36).
      
      62.   Es uzskatu, ka Regulā Nr. 44/2001 paredzēto vienveidīgo noteikumu par jurisdikcijas konfliktiem piemērojamību vispārīgi ierobežo
         krāpšana attiecībā uz tiesu jurisdikciju, kas notiek, ja minētie noteikumi tiek piemēroti prasītāja manipulācijas rezultātā, vēloties panākt un panākot, ka jurisdikcija
         attiecībā uz attiecīgās strīda izskatīšanu tiek atņemta kādai konkrētai dalībvalstij vai ka strīds tiek izskatīts tādas dalībvalsts
         tiesā, kurai nebūtu jurisdikcijas, ja šāda manipulācija nebūtu notikusi. Turklāt Tiesa jau atzina, ka šāda veida ierobežojums
         ir piemērojams vismaz tādos gadījumos, kad krāpšana ir notikusi, manipulējot ar sasaistes kritērijiem tādā veidā, ka jurisdikcijas
         pamats tiek radīts mākslīgi (37).
      
      63.   Vēl jūtīgāks ir jautājums par to (38), vai ir iespējams Regulas Nr. 44/2001 normatīvajā sistēmā identificēt tiesību izvēlēties kompetento tiesu ļaunprātīgas izmantošanas vispārēju aizliegumu un vai šāda ļaunprātīga izmantošana padara par neiespējamu kompetentās tiesas
         noteikšanu, tādējādi pakļaujot nosacījumiem vienveidīgo noteikumu par konfliktiem (39) piemērošanu, vai arī tiek ietekmēta tikai prasības pieņemamība (40) un jurisdikcijas piešķiršana saskaņā ar regulas noteikumiem netiek ietekmēta.
      
      64.   Kā jau es iepriekš minēju, šo jautājumu pašreizējā stadijā es nevēlos sīkāk apskatīt. Patiesībā, kā man jau bija iespēja atzīmēt
         – kaut arī aizliegums, kas attiecas uz tiesas sasaistes kritērija piemērošanu saskaņā ar Regulas Nr. 44/2001 6. panta 2. punktu,
         ir formulēts tādejādi, ka tas attiecas gan uz krāpšanas gadījumiem, gan tiesību izvēlēties kompetento tiesu ļaunprātīgu izmantošanu,
         es neredzu iemeslu – it īpaši saistībā ar prasību par regulas noteikumu vienveidīgu piemērošanu un autonomu interpretāciju
         –, kas neļautu šādu aizliegumu piemērot arī attiecībā uz gadījumiem, kurus paredz 6. panta 1. punkts.
      
      65.   Šāda 6. panta 2. punktā paredzētā aizlieguma paplašināšana pēc analoģijas – un to turklāt ir netieši apstiprinājusi arī Tiesa (41) – it īpaši ļauj izslēgt 6. panta 1. punkta piemērošanu gadījumos, kas parasti neietilpst tā piemērošanas jomā, kā arī izslēgt
         iespēju atsaukties uz šajā tiesību normā paredzēto jurisdikcijas pamatu gadījumā, ja to ir paredzēts izmantot interesēm, kuras
         nav pelnījušas aizsardzību.
      
      66.   Attiecībā uz šī aizlieguma ievērošanas pārbaudi – tiesai, kas izskata lietu, ir jāizvērtē, vai Regulas Nr. 44/2001 6. panta
         1. punkta piemērošana, neskatoties uz objektīvu saistību starp prasībām, kas celtas pret dažādiem atbildētājiem, ir notikusi
         tikai ar vienu mērķi – atņemt jurisdikciju tās vietas tiesai, kur atrodas viena no atbildētājiem domicils. Tomēr es šajā sakarā
         vēlos piebilst, ka tas, ka prasība, kas celta pret atbildētāju ar dzīvesvietu tajā dalībvalstī, kurā tiek izskatīta lieta,
         šķiet nepamatota, man tas nešķiet pietiekams pamats, lai konstatētu prasītāja krāpniecisku vai ļaunprātīgu nolūku, vienlaikus
         tādejādi pastāvot iespējai nepamatoti ierobežot 6. panta 1. punkta piemērošanas jomu, jo šādai prasībai jau tās celšanas brīdī
         visādā ziņā ir jāšķiet acīmredzami nepamatotai – pat neīstai – vai jābūt bez patiesas prasītāja ieinteresētības tajā.
      
      67.   Pamatojoties uz iesniedzējtiesas iesniegto informāciju, man nešķiet, ka prasība, ko Arnoldsons ir cēlis pret Freeport plc, ietver šādas pazīmes.
      
      68.   Ņemot vērā visus iepriekš minētos apsvērumus, es iesaku Tiesai uz otro prejudiciālo jautājumu atbildēt šādi:
      “Regulas Nr. 44/2001 6. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tas neļauj prasītājam celt prasības pret vairākiem atbildētājiem
         tikai tāpēc, lai kādu no atbildētājiem nepakļautu tās dalībvalsts tiesu jurisdikcijai, kurā atrodas tā domicils, pat ja šīs
         prasības ir tik cieši saistītas, ka ir lietderīgi tās izskatīt un izlemt kopā, lai novērstu nesavienojamu spriedumu iespēju,
         ko rada atsevišķa tiesvedība.”
      
      69.   Attiecībā uz trešo prejudiciālo jautājumu – tā kā tas tika uzdots gadījumā, ja atbilde uz otro jautājumu būtu noliedzoša,
         un tā kā es iesaku Tiesai uz otro jautājumu atbildēt apstiprinoši, es tikai atzīmēšu, ka nesavienojamu spriedumu iespējamības
         novērtēšana, ko saskaņā ar Regulas Nr. 44/2001 6. panta 1. punktu ir jāveic tiesai, kas izskata lietu, ir jāveic, ņemot vērā
         visus attiecīgos faktorus.
      
      70.   Tāpat kā Komisija es uzskatu, ka, izvērtējot minēto iespējamību, vajadzētu izvērtēt iespēju apmierināt prasību, kas celta
         pret atbildētāju, kura domicils ir tajā dalībvalstī, kur atrodas tiesa, kas izskata lietu. Taču jāatzīmē, ka šādai izvērtēšanai
         būs praktiska nozīme attiecībā uz nesavienojamu spriedumu iespējamības novēršanu tikai tad, ja prasība būs acīmredzami nepieņemama
         vai visādā ziņā nepamatota.
      
      71.   Tomēr jāuzsver, ka secinājums, pie kāda nonāca Tiesa iepriekš minētajā spriedumā lietā Reisch Montage, šķiet, ir pretrunā minētajam apgalvojumam. Minētajā spriedumā Tiesa atzina, ka prasības, kas celta pret atbildētāju, kura
         domicils ir tajā dalībvalstī, kurā atrodas tiesa, kas izskata lietu, acīmredzama nepieņemamība valsts tiesībās paredzētā aizlieguma
         turpināt tiesvedību rezultātā neliedza atsaukties uz Regulas Nr. 44/2001 6. panta 1. punktā paredzēto jurisdikcijas pamatu
         attiecībā uz atbildētāju, kura domicils ir citā dalībvalstī (42).
      
      V –    Secinājumi
      72.   Ņemot vērā iepriekš minētos apsvērumus, es iesaku Tiesai uz Högsta domstolen uzdotajiem prejudiciālajiem jautājumiem atbildēt šādi:
      
      Regulas Nr. 44/2001 6. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tas neļauj prasītājam celt prasību pret vairākiem atbildētājiem
         tikai tāpēc, lai kādu no atbildētājiem nepakļautu tās dalībvalsts tiesu jurisdikcijai, kurā atrodas tā domicils, pat ja šīs
         prasības ir tik cieši saistītas, ka ir lietderīgi tās izskatīt un izlemt kopā, lai novērstu nesavienojamu spriedumu iespēju,
         ko rada atsevišķa tiesvedība.
      
      1 –	Oriģinālvaloda – itāļu.
      
      2 –	OV L 12, 1. lpp.
      
      3 –	Skat. it īpaši regulas piekto un deviņpadsmito apsvērumu. 
      
      4 –	Regula Nr. 44/2001 ir obligāta visām dalībvalstīm, izņemot Dānijai, kura neizmantoja savas “opting in” tiesības, kas paredzētas
         Līguma par Eiropas Savienību un EK līguma pielikumā – Protokolā Nr. 5, kas attiecas uz Kopienas aktiem, kas pieņemti, piemērojot
         Līguma IV sadaļu. Attiecībā uz šo dalībvalsti tāpēc attieksies Briseles konvencija līdz brīdim, kas stāsies spēkā 2005. gada
         19. oktobra vienošanās starp Eiropas Kopienu un Dānijas Karalisti par tiesas jurisdikciju, spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās
         un komerclietās (OV L 299, 62. lpp.). Šī vienošanās Dānijai paplašinās Briseles Pirmās regulas noteikumu piemērojamību. Taču
         minētā regula ir saistoša Apvienotajai Karalistei un Īrijai, kuras izmantoja savas “opting out” tiesības, kuras tām ir piešķirtas
         saskaņā Protokola Nr. 4 noteikumiem.
      
      5 –	Līdzīga vienošanās attiecībā uz veikaliem Francijā tajā pašā dienā tika noslēgta starp Freeport plc, Trading Placet Ltd un Villages des Marques.
      
      6 –	Tiesas 1998. gada 27. oktobra spriedums lietā C‑51/97 (Recueil, I‑6511. lpp.).
      
      7 –	Tiesas 1988. gada 27. septembra spriedums lietā C‑189/87 (Recueil, 5565. lpp.).
      
      8 –	9. punkts. Tiesa nonāca pie šādas interpretācijas pēc tam, kad tā bija uzsvērusi, ka Briseles konvencijas 6. panta 1. punkts
         ir izņēmums principam, saskaņā ar kuru jurisdikcija tiek piešķirta atbildētāja domicila valsts tiesām, un ka “ar šādu izņēmumu
         nevar apšaubīt paša principa esamību”, kā tas varētu būt gadījumā, “ja prasītāja pēc savas izvēles varētu celt prasību pret
         vairākiem atbildētājiem ar vienu mērķi – kādu no atbildētājiem nepakļaut tās dalībvalsts tiesu jurisdikcijai, kurā atrodas
         tā domicils”.
      
      9 –	Tagad Regulas Nr. 44/2001 28. pants.
      
      10 –	12. punkts.
      
      11 –	12. punkts.
      
      12 –	Skat. sprieduma lietā Kalfelis 12. punktu.
      
      13 –	Šajā sakarā skat. ģenerāladvokāta Darmona [Darmon] secinājumus iepriekš minētajā spriedumā lietā Kalfelis, 8. punkts.
      
      14 –	Skat. sprieduma 12. punktu.
      
      15 –	6. zemsvītras piezīme.
      
      16 –	Skat. sprieduma 13. punktu.
      
      17 –	Skat. 38.–41. punktu.
      
      18 –	Skat. 44. punktu.
      
      19 –	45. punkts. Tiesa piebilda, ka “tiesiskās drošības mērķis saskaņā ar Konvenciju netiktu sasniegts, ja tas, ka tiesa līgumslēdzējā
         valstī pieņemtu jurisdikciju attiecībā uz vienu no atbildētājiem, kura domicils nav līgumslēdzējā valstī, padarītu par iespējamu
         iesūdzēt tajā pašā tiesā citu atbildētāju, kura domicils ir līgumslēdzējā valstī, gadījumos, kas nav paredzēti Konvencijā,
         tādējādi liedzot izmantot Konvencijā paredzētos aizsargājošos noteikumus” (46. punkts).
      
      20 –	7. zemsvītras piezīme.
      
      21 –	47. un 48. punkts.
      
      22 –	49. punkts.
      
      23 –	50. punkts.
      
      24 –	Tas, vispārīgi runājot, attiecas uz visiem gadījumiem, kad jurisdikcija tiek piešķirta, pamatojoties uz sasaistes kritērijiem,
         neņemot vērā atbildētāja domicilu.
      
      25 –	Högsta domstolen šajā sakarā atsaucas uz 6. panta 2. punktu, kurā šis nosacījums ir skaidri paredzēts.
      
      26 –	Neskatoties uz to, ka lēmumā par prejudiciālu jautājumu uzdošanu formulējums attiecībā uz šo jautājumu ir neskaidrs, manuprāt,
         trešā jautājuma būtību un tā saikni ar otro jautājumu var skaidri izsecināt, ko es esmu jau izdarījis manā iepriekš izklāstītajā
         analīzē.
      
      27 –	Ar noteiktiem ierobežojumiem, forum shopping, kas tiek interpretēts saskaņā ar ģenerāladvokāta Ruisa‑Harabo Kolomera [Ruiz Jarabo Colomer] definīciju kā “jurisdikcijas izvēle atbilstoši priekšrocībām, kādas var sniegt piemērojamās materiālās tiesības (un pat
         procesuālās)” (skat. secinājumus, kas sniegti 1999. gada 16. martā lietā C‑440/97 GIE Groupe Concorde u.c., Recueil, I‑6307. lpp., 10. zemsvītras piezīme) bez šaubām ir likumīgs.
      
      28 –	Skat. 2005. gada 26. maija spriedumu lietā C‑77/04 GIE Réunion européenne u.c. (Krājums, I‑4509. lpp., 30. punkts) un ģenerāladvokāta Džeikobsa [Jacobs] 2005. gada 24. februārī sniegtos secinājumus šajā lietā, 22. punkts.
      
      29 –	Iepriekš minētajā spriedumā lietā GIE Réunion européenne u.c. Tiesa, šķiet, uzskatīja, ka šis nosacījums ir izpildīts, ja pastāv pietiekama saistība starp sākotnējo prasību un pieteikumu
         par iestāšanos lietā. Tomēr, kā mēs vēlāk redzēsim, ar šāda veida sasaistes esamību ne vienmēr ir pietiekami, lai novērstu
         jurisdikcijas negodīgu un ļaunprātīgu izmantošanu.
      
      30 –	Doktrīna, šķiet, atzīst, ka izvēle starp dažādiem sasaistes kritērijiem, kāda ir prasītājam saskaņā ar Regulas Nr. 44/2001
         noteikumiem, ir patiesas subjektīvas tiesības, kas izriet no tiesībām uz efektīvu tiesas aizsardzību.
      
      31 –	Proti, lai nodrošinātu labāku tiesas aizsardzību prasītāja tiesībām, apvienojot vienā lietā pret dažādām personām celtas
         saistītas prasības.
      
      32 –	Skat. iepriekš 7. zemsvītras piezīmi.
      
      33 –	Skat. 8. un 9. punktu.
      
      34 –	Šķiet, ka tāds pats pieņēmums tika atbalstīts iepriekš, 28. zemsvītras piezīmē minētajā lietā GIE Réunion européenne u.c. (skat. 32. un 33. punktu).
      
      35 –	Skat. Tiesas 2006. gada 13. jūlija spriedumu lietā C‑103/05 Reisch Montage (Krājums, I‑6827. lpp.), kura 32. punktā Tiesa atgādina, ka “Regulas Nr. 44/2001 6. panta 1. punktā paredzētais īpašās jurisdikcijas
         noteikums nav interpretējams tādējādi, ka saskaņā ar to prasītājs var celt prasību pret vairākiem atbildētājiem tikai tādēļ,
         lai vienam no tiem nebūtu jāstājas tiesas priekšā valstī, kurā atrodas tā domicils”, bet neuzskata, ka tāds būtu pamata prāvā
         apskatītais gadījums. Prejudiciālais jautājums tika izvirzīts tiesvedības laikā Austrijas tiesā, kurā tika izskatītas divas
         dažādas prasības, no kurām viena bija vērsta pret personu ar domicilu Austrijā, pret kuru jau iepriekš tika uzsākta maksātnespējas
         procedūra, otra – pret sabiedrību, kura galvoja par minēto personu. Tā kā pret pirmo personu vērstā prasība tika noraidīta
         kā nepieņemama sakarā ar valsts tiesībās paredzēto aizliegumu turpināt tiesvedību bankrota dēļ, iesniedzējtiesa jautāja, vai
         šādos apstākļos prasītājs varēja likumīgi atsaukties uz Regulas 6. panta 1. punktu, lai pamatotu tiesas, kas izskata prasību
         pret otru atbildētāju, jurisdikciju. Kaut arī šīs divas prasības bija neapšaubāmi saistītas savā starpā, Tiesa skaidri atzina,
         ka jurisdikciju, kas piešķirta tiesai saskaņā ar Regulas Nr. 44/2001 6. panta 1. punktu, var apšaubīt, ja tā tika izmantota
         ļaunprātīgi. Tas, kas Tiesai lika izslēgt jurisdikcijas ļaunprātīgu izmantošanu šajā lietā, kas izriet arī no lēmuma par prejudiciālu
         jautājumu uzdošanu interpretācijas, acīmredzot bija pierādījumu trūkums attiecībā uz to, ka prasītājs zināja par maksātnespēju
         un, attiecīgi, ka viņš rīkojās ļaunprātīgi.
      
      36 –	Tā, piemēram, varēja iebilst pret atsaukšanos uz Regulas Nr. 44/2001 6. panta 1. punktā paredzēto jurisdikcijas noteikšanas
         pamatu pamata tiesvedībā valsts tiesā, kuras rezultātā tika taisīts iepriekš 35. zemsvītras piezīmē minētais Tiesas spriedums
         lietā Reisch Montage, ja tiktu konstatēts, ka prasītājs rīkojās ļaunprātīgi.
      
      37 –	Skat. Tiesas 1997. gada 20. februāra spriedumu lietā C‑106/95 MSG (Recueil, I‑911. lpp.) attiecībā uz Briseles konvencijas 5. panta 1. punkta interpretāciju. Motīvu daļas 31. punktā Tiesa atzīmēja,
         ka, “kaut arī puses var brīvi vienoties par no līguma izrietošo pienākumu izpildes vietu, kas atšķiras no tās, kas būtu noteikta
         saskaņā ar līgumam piemērojamu likumu, bez vajadzības ievērot noteiktu formu, tām tomēr nav tiesību, ņemot vērā ar Konvenciju
         izveidoto sistēmu, ar vienu mērķi – noteikt tiesu, kurai ir jurisdikcija – noteikt pienākumu izpildes vietu, kurai nav reālas
         saistības ar līgumu un kurā no līguma izrietošos pienākumus nebūtu iespējams izpildīt saskaņā ar līguma noteikumiem”. Skat.
         arī Tiesas 1985. gada 4. jūlija spriedumu lietā 220/84 Malhé (Recueil, 2267. lpp.).
      
      38 –	Šis jautājums ietilpst daudz plašākā kontekstā mehānismam, kas ļauj konstatēt un novērst regulas noteikumu ļaunprātīgu
         izmantošanu un, galu galā, novērst to, kas tiek definēts kā “forurm shopping malus”. Prasība nodrošināt Konvencijas un pēc tam Regulas Nr. 44/2001 lietderīgo iedarbību un vienveidīgu piemērošanu, vienlaikus
         nodrošinot, ka šajos noteikumos paredzētie sasaistes kritēriji ir objektīvi – kādiem tiem ir jābūt, lai nodrošinātu iespēju
         paredzēt kompetento tiesu – lika Tiesai pieņemt šajā sakarā īpaši piesardzīgu nostāju, kas nenovēršami izsauca kritiku no
         doktrīnas puses. Skat. it īpaši Tiesas 2004. gada 27. aprīļa spriedumu lietā C‑159/02 Turner (Recueil, I‑3565. lpp.) par “anti-suit injunctions” un Tiesas 2003. gada 9. decembra spriedumu lietā C‑116/02 Gasser (Recueil, I‑14693. lpp.) jautājumā par lis pendens.
      
      39 –	Tāpat kā Regulas Nr. 44/2001 6. panta 2. punkta gadījumā un iepriekš – Briseles konvencijas gadījumā.
      
      40 –	Tiesa precizēja, ka prasības pieņemamības nosacījumu noteikšana notiek vienīgi valsts procesuālajos noteikumos ar vienu
         nosacījumu – šo noteikumu piemērošana nevar negatīvi ietekmēt Konvencijā paredzēto jurisdikcijas noteikumu lietderīgo iedarbību
         (Tiesas 1990. gada 15. maija spriedums lietā C‑365/88 Hagen, Recueil, I‑1845. lpp., 17.–20. punkts).
      
      41 –	Skat. iepriekš 35. zemsvītras piezīmē minēto spriedumu lietā Reisch Montage.
      
      42 –	Ģenerāladvokāta Kolomera sniegtie secinājumi šajā lietā bija atšķirīgi.