CELEX: 62006CC0500
Language: pl
Date: 2008-01-31 00:00:00
Title: Opinia rzecznika generalnego Bot przedstawione w dniu 31 stycznia 2008 r. # Corporación Dermoestética SA przeciwko To Me Group Advertising Media. # Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Giudice di pace di Genova - Włochy. # Artykuły 3 ust. 1 lit. g) WE, art. 4 WE, 10 WE, 43 WE, 49 WE, 81 WE, 86 WE i 98 WE - Uregulowania krajowe zakazujące reklamy dotyczącej zabiegów leczniczo-chirurgicznych w zakresie zabiegów estetycznych. # Sprawa C-500/06.

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO
      YVES’A BOTA
      przedstawiona w dniu 31 stycznia 2008 r.(1)
      
      Sprawa C‑500/06
      Corporación Dermoestética SA
      przeciwko
      To Me Group Advertising Media Srl
      [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Giudice di pace di Genova (Włochy)]
      Przepisy krajowe zabraniające reklamy w dziedzinie zabiegów leczniczo‑chirurgicznych w zakresie zabiegów estetycznych w ramach
         emisji stacji telewizyjnych o zasięgu krajowym i zezwalające na taką reklamę pod pewnymi warunkami w ramach emisji stacji
         telewizyjnych o zasięgu lokalnym
      1.        Przedmiot niniejszego postępowania prejudycjalnego stanowią przepisy włoskie dotyczące reklamy zawodów medycznych i klinik
         prywatnych. Zgodnie z tymi przepisami reklama zabiegów leczniczych i chirurgicznych w dziedzinie zabiegów estetycznych wykonywanych
         w prywatnych placówkach medycznych, dokonywana w ramach emisji stacji telewizyjnych o zasięgu krajowym, jest zabroniona. Tymczasem
         taka sama reklama, emitowana przez stacje telewizyjne o zasięgu lokalnym oraz za pomocą innych środków przekazu, jest dozwolona
         pod warunkiem uzyskania zezwolenia właściwych władz lokalnych, przy czym przesłanki uzyskania owego zezwolenia nie zostały
         bliżej określone, oraz pod warunkiem, że wydatki związane z tą reklamą nie przekraczają 5% dochodu zadeklarowanego w roku
         poprzednim.
      
      2.        Sąd odsyłający pragnie się dowiedzieć, czy zakaz reklamowania zabiegów leczniczych i chirurgicznych w odniesieniu do zabiegów
         estetycznych, wykonywanych w prywatnych placówkach medycznych, w ramach emisji stacji telewizyjnych o zasięgu krajowym, ustanowiony
         w owych przepisach, jest zgodny z prawem wspólnotowym, skoro reklama ta jest pod pewnymi warunkami dozwolona w ramach emisji
         stacji telewizyjnych o zasięgu lokalnym.
      
      3.        W niniejszej opinii wykażę, że ów zakaz reklamy tego rodzaju w ramach emisji stacji telewizyjnych o zasięgu krajowym stanowi
         ograniczenie swobody przedsiębiorczości i swobodnego świadczenia usług. 
      
      4.        Wykażę również, że o ile państwo członkowskie może skutecznie nałożyć ograniczenia na korzystanie z owych swobód w celu ochrony
         uzasadnionego interesu takiego jak zdrowie publiczne, o tyle ważne jest, aby dany środek był właściwy do osiągnięcia owego
         celu i nie wykraczał poza to, co jest niezbędne do jego osiągnięcia. Wyjaśnię, że jeśli reklama zabiegów leczniczych i chirurgicznych
         w odniesieniu do zabiegów estetycznych, wykonywanych w prywatnych placówkach medycznych, jest pod pewnymi warunkami dozwolona
         w ramach emisji stacji telewizyjnych o zasięgu lokalnym, zakaz tej samej reklamy w ramach emisji stacji telewizyjnych o zasięgu
         krajowym nie spełnia wymogu proporcjonalności, a w konsekwencji nie jest zgodny z prawem wspólnotowym.
      
      I –    Ramy prawne
      A –    Prawo wspólnotowe
      1.      Traktat WE
      5.        Artykuł 43 akapit pierwszy WE zabrania ograniczeń swobody przedsiębiorczości obywateli jednego państwa członkowskiego na terytorium
         innego państwa członkowskiego. Zgodnie z art. 43 akapit drugi WE, swoboda przedsiębiorczości obejmuje podejmowanie i wykonywanie
         działalności prowadzonej na własny rachunek, jak również zakładanie i zarządzanie przedsiębiorstwami.
      
      6.        Artykuł 49 akapit pierwszy WE zabrania ograniczeń w swobodnym świadczeniu usług wewnątrz Wspólnoty w odniesieniu do obywateli
         państw członkowskich mających swe przedsiębiorstwo w państwie Wspólnoty innym niż państwo odbiorcy świadczenia.
      
      7.        Na mocy art. 48 WE i 55 WE, z praw przyznanych w trybie art. 43 WE i 49 WE korzystają również spółki założone zgodnie z ustawodawstwem
         państwa członkowskiego i mające swoją statutową siedzibę, zarząd lub główne przedsiębiorstwo wewnątrz Wspólnoty.
      
      8.        Zgodnie z brzmieniem art. 47 ust. 3 WE i przy zastosowaniu art. 55 WE, zniesienie ograniczeń sprzecznych z art. 43 WE i 49 WE,
         w odniesieniu do zawodów medycznych i paramedycznych oraz farmaceutycznych, zależy od koordynacji warunków ich wykonywania.
         Niemniej jednak Rada Unii Europejskiej i Komisja Wspólnot Europejskich przyznały, że bezpośredni skutek art. 43 WE i 49 WE,
         uznany odpowiednio w wyrokach w sprawach Reyners(2) i Van Binsbergen(3) począwszy od dnia 1 stycznia 1970 r., czyli dnia kończącego okres przejściowy, znajduje zastosowanie również do powyższych
         zawodów z zakresu ochrony zdrowia(4). Ponadto usługi medyczne, paramedyczne i farmaceutyczne stały się przedmiotem dyrektyw koordynujących(5).
      
      9.        W myśl art. 46 ust. 1 WE i art. 55 WE postanowienia art. 43 WE i 49 WE nie stanowią przeszkody do stosowania ograniczeń uzasadnionych
         względami zdrowia publicznego.
      
      2.      Prawo wtórne
      10.      Prawodawca wspólnotowy wprowadził koordynację krajowych przepisów rządzących reklamą telewizyjną w ramach dyrektywy 89/552/EWG(6).
      
      11.      Pojęcie „reklamy telewizyjnej” zostało zdefiniowane w art. 1 lit. c) dyrektywy 89/552 jako oznaczające „każd[ą] form[ę] obwieszczenia
         [telewizyjnego,] transmitowanego odpłatnie lub za inne podobne świadczenie, lub transmisj[i] do celów autopromocyjnych, przez
         przedsiębiorstwo prywatne lub publiczne, w powiązaniu z działalnością handlową, produkcyjną, rzemieślniczą lub zawodową w celu
         zwiększenia sprzedaży towarów lub świadczonych usług, włączając nieruchomości, prawa i zobowiązania”.
      
      12.      Zgodnie z art. 12 lit. d) tej dyrektywy, reklamy telewizyjne i telezakupy nie mogą zachęcać do postępowania zagrażającego
         życiu lub zdrowiu.
      
      13.      W myśl art. 14 ust. 1 tej dyrektywy „zabroniona jest reklama telewizyjna produktów leczniczych i zabiegów leczniczych dostępnych
         jedynie na receptę [lub skierowanie] w państwie członkowskim, którego ustawodawstwu podlega nadawca”. W myśl ust. 2 tego samego
         artykułu telezakupy dotyczące w szczególności zabiegów leczniczych są zabronione.
      
      14.      Na mocy art. 3 ust. 1 tej dyrektywy, państwa członkowskie mogą ustanowić względem nadawców telewizyjnych podlegających ich
         kompetencji surowsze lub bardziej szczegółowe uregulowania w dziedzinach objętych niniejszą dyrektywą.
      
      B –    Przepisy krajowe
      15.      Reklama dotycząca zawodów medycznych i klinik prywatnych jest we Włoszech uregulowana w ramach ustawy (legge) nr 175 z dnia
         5 lutego 1992 r.(7), zmienionej pierwotnie ustawą nr 42 z dnia 26 lutego 1999 r.(8), a następnie ustawą nr 362 z dnia 14 października 1999 r.(9) i wreszcie ustawą nr 112 z dnia 3 maja 2004 r.(10), dalej zwana „ustawą z 1992 r.”.
      
      16.      Przepisy ustawy z 1992 r. istotne dla niniejszego postępowania są opisane poniżej.
      
      „Artykuł pierwszy
      1.      Reklama dotycząca wykonywania zawodów medycznych i pomocniczych zawodów medycznych określonych i reglamentowanych na mocy
         obowiązujących przepisów prawa jest dozwolona jedynie w formie szyldów zamieszczonych na budynku, w którym wykonywana jest
         owa działalność zawodowa oraz w formie ogłoszeń w książkach telefonicznych, w ogólnych branżowych książkach teleadresowych
         oraz w periodykach przeznaczonych wyłącznie dla osób wykonujących zawody medyczne, w prasie codziennej i periodykach informacyjnych
         oraz w ramach emisji lokalnych stacji radiowo-telewizyjnych.
      
      2.      Szyldy i wpisy, o których mowa w ustępie pierwszym, mogą zawierać jedynie następujące informacje:
      a)      nazwisko, imię, adres, numer telefonu i ewentualnie adres zawodowy, godziny przyjęć lub otwarcia dla publiczności;
      b)      kwalifikacje, tytuły akademickie, tytuły specjalizacyjne i zawodowe, bez skrótów mogących wprowadzać w błąd;
      c)      odznaczenia honorowe przyznane lub uznane przez państwo.
      3.      Posługiwanie się mianem specjalisty jest dozwolone jedynie tym, który uzyskali odpowiedni dyplom zgodnie z obowiązującymi
         przepisami prawa. Zabronione jest posługiwanie się tytułami, w tym tytułami specjalistycznymi uzyskanymi za granicą, jeśli
         nie zostały one uznane przez państwo.
      
      4.      Lekarz bez specjalizacji może umieścić wzmiankę o szczególnych usługach medycznych, które świadczy, używając po temu wyrażeń
         przejmujących oficjalną nazwę usługi, które nie wprowadzają w błąd ani nie wywołują nieporozumień w kwestii posiadania przez
         niego tytułu specjalisty […].
      
      5.      Przepisy niniejszego artykułu znajdują zastosowanie również do stowarzyszeń lekarzy i do wzmianek umieszczanych na skierowaniach
         przez lekarzy chirurgów, stomatologów, protetyków stomatologicznych i weterynarzy oraz na wizytówkach używanych przez osoby,
         które wykonują inne zawody, o których mowa w ust. 1.
      
      Artykuł 2
      1.      Reklama w formie szyldów i wpisów, o których mowa w art. 1, wymaga zezwolenia burmistrza, który wydaje je w porozumieniu z izbą
         zawodową, do której należy wnioskodawca. […]
      
      2.      Celem wydania zezwolenia komunalnego osoba wykonująca daną działalność zawodową powinna skierować swój wniosek do właściwej
         izby zawodowej lub właściwego zrzeszenia zawodowego, załączając przy tym szczegółowy opis rodzaju, cech i treści ogłoszenia
         reklamowego. Izba zawodowa lub zrzeszenie zawodowe przesyłają wniosek burmistrzowi, dołączając do niego własną zgodę, w terminie
         trzydziestu dni od złożenia wniosku.
      
      3.      Dla celów wydania pozwolenia izba zawodowa lub zrzeszenie zawodowe powinny zweryfikować, czy przestrzegane są przepisy przewidziane
         w art. 1 i czy cechy estetyczne szyldu, ogłoszenia lub tablicy, o których mowa w art. 4, są zgodne z rozporządzeniem szczególnym,
         wydanym przez ministra zdrowia po zasięgnięciu opinii wyższej rady zdrowia i w odpowiednim przypadku izb lub zrzeszeń zawodowych,
         które przedstawiają swe stanowisko w terminie dziewięćdziesięciu dni od złożenia wniosku.
      
      3 bis.      Zezwolenia, o których mowa w ust. 1, są odnawiane jedynie w przypadku, gdy zostaną wprowadzone zmiany do oryginalnego tekstu
         reklamy.
      
      […]
      Artykuł 4
      1.      Reklama dotycząca prywatnych klinik zabiegowych i gabinetów konsultacyjno-zabiegowych, mono- i wielospecjalistycznych, podlegających
         ustawowym wymogom uzyskania zezwolenia jest dozwolona w formie szyldów lub tablic zamieszczonych na budynku, w którym wykonywana
         jest działalność zawodowa oraz w formie wpisów w książkach telefonicznych, w ogólnych branżowych książkach teleadresowych
         oraz w periodykach przeznaczonych wyłącznie dla osób wykonujących zawody medyczne, w prasie codziennej i periodykach informacyjnych
         oraz w ramach emisji lokalnych stacji radiowo‑telewizyjnych, z możliwością wskazania konkretnych usług medyczno‑chirurgicznych
         oraz usług diagnostycznych i terapeutycznych rzeczywiście wykonywanych, pod warunkiem, że informacjom tym towarzyszyć będzie
         wskazanie imienia, nazwiska i kwalifikacji zawodowych osób odpowiedzialnych za każdą ze specjalistycznych dziedzin.
      
      2.      We wszystkich przypadkach obowiązkowe jest wskazanie imienia, nazwiska i kwalifikacji lekarzy odpowiedzialnych za kierownictwo
         medyczne.
      
      […]
      Artykuł 5
      1.      Na reklamę, o której mowa w art. 4, zezwolenie wydaje region, po zapoznaniu się z opinią – jeśli takowe istnieją – organizacji
         regionalnych izb i zrzeszeń zawodowych, które gwarantują posiadanie i ważność tytułów akademickich i naukowych, jak również
         zgodność cech estetycznych szyldów, tablic lub ogłoszeń z wymogami ustanowionymi w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 2
         ust. 3.
      
      […]
      3.      Ogłoszenia reklamowe, o których mowa w niniejszym artykule powinny przywoływać dane wskazane w zezwoleniu regionu.
      4.      Właściciele i medyczni kierownicy odpowiedzialni za placówki, o których mowa w art. 4, którzy zamieszczają reklamy w dozwolonych
         formach bez zezwolenia regionu, podlegają sankcjom dyscyplinarnym w postaci nagany lub zawieszenia w prawach wykonywania zawodu
         medycznego […].
      
      5.      Jeśli ogłoszenie reklamowe zawiera informacje nieprawdziwe dotyczące działalności lub usług, jakie placówka ma prawo świadczyć,
         lub nie zawiera wskazania kierownika medycznego, zezwolenie administracyjne na wykonywanie działalności medycznej zostaje
         zawieszone na okres od sześciu miesięcy do jednego roku.
      
      […]
      Artykuł 9bis
      
      Osoby wykonujące zawody medyczne, o których mowa w art. 1, jak również placówki medyczne, o których mowa w art. 4, mogą się
         reklamować w formach dozwolonych przez niniejszą ustawę i w granicach wydatków nieprzekraczających 5% dochodu zadeklarowanego
         za rok poprzedni” [tłumaczenie nieoficjalne].
      
      17.      Sąd odsyłający wspomina również ustawę nr 248 z dnia 4 sierpnia 2006 r. zatytułowaną „Konwersja w ustawę, przy uwzględnieniu
         zmian, rozporządzenia z mocą ustawy [decreto-legge] nr 223 z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie pilnych przepisów w celu ożywienia
         gospodarczego i społecznego, ograniczenia i racjonalizacji wydatków publicznych oraz działań obejmujących przychody i walkę
         z oszustwami podatkowymi”(11), uchwaloną po zajściu zdarzeń leżących u podstaw sporu w sprawie głównej.
      
      18.      Artykuł 2 tej ustawy brzmi jak następuje:
      
      „1.      Zgodnie ze wspólnotową zasadą wolnej konkurencji i zasadą swobody przepływu osób i usług, jak również dla zagwarantowania
         użytkownikom rzeczywistej możliwości wyboru w ramach korzystania z przysługujących im praw i porównania oferowanych na rynku
         usług, od dnia wejścia w życie niniejszego dekretu przestają obowiązywać przepisy ustawowe i wykonawcze, które w odniesieniu
         do wykonywania wolnych zawodów i działalności intelektualnej przewidują:
      
      […]
      b) zakaz – choćby nawet częściowy – stosowania reklamy zawierającej informacje na temat tytułów i specjalizacji zawodowych,
         cech oferowanych usług, jak również cen i ogólnych kosztów usług, według zasad przejrzystości i prawdziwości informacji, których
         poszanowanie jest poddane kontroli izby;
      
      […]
      2.      Nie uchybia to przepisom dotyczącym wykonywania zawodów w ramach państwowej służby zdrowia lub na podstawie umowy z państwową
         służbą zdrowia, jak również potencjalnym stawkom maksymalnym uprzednio ustalonym na szczeblu ogólnym dla ochrony użytkowników
         […]”[tłumaczenie nieoficjalne].
      
      II – Ramy faktyczne
      19.      U podstaw niniejszego postępowania leży spór między Corporación Dermoestética SA(12), spółką prawa hiszpańskiego, której przedmiotem działalności jest wykonywanie zabiegów estetycznych i świadczenie usług medycznych
         i chirurgicznych w tej dziedzinie, a spółką To Me Group Advertising Media Srl(13), agencją reklamową.
      
      20.      Począwszy od roku 2003 Dermoestética podjęła wykonywanie działalności we Włoszech, gdzie otworzyła 24 salony piękności i 21
         centrów medycznych, zlokalizowanych w 23 miastach.
      
      21.      W dniu 10 października 2005 r. Dermoestética zawarła z Advertising Media porozumienie, na mocy którego ta ostatnia miała zorganizować
         pięć prezentacji reklamowych w ramach audycji Verissimo, transmitowanej we włoskiej stacji krajowej CANALE 5 w godzinach wysokiej
         oglądalności. Umówiona cena wynosiła 46 000 EUR netto plus wynagrodzenie dla agencji w wysokości 4 000 EUR.
      
      22.      Po pobraniu zaliczki w wysokości 2 000 EUR, Advertising Media poinformowała Dermoestética, że mając na względzie przepisy
         obowiązujące we Włoszech, nie jest ona w stanie wyemitować ogłoszeń reklamowych przewidzianych w umowie w ramach emisji telewizyjnej
         o zasięgu krajowym. Zaproponowała ona wyszukanie przestrzeni reklamowych w sieciach telewizyjnych o zasięgu lokalnym, po odpowiednim
         zwiększeniu umówionej ceny.
      
      23.      Dermoestética zażądała zwrotu zaliczki w wysokości 2000 EUR. Wobec odmowy spełnienia jej żądania, z jaką spotkała się ona
         ze strony Advertising Media, Dermoestética pozwała tę ostatnią o zapłatę owej kwoty przed sędziego pokoju w Genui (Włochy).
      
      24.      Przed owym sędzią Cliniche Futura Srl, filia spółki Dermoestética z siedzibą w Genui, w której lokalach została zawarta sporna
         umowa i która to spółka została dopuszczona do udziału w sprawie w charakterze interwenienta, podniosła, że przepisy włoskie
         dotyczące reklamy telewizyjnej usług medycznych są sprzeczne ze swobodą przedsiębiorczości, o której mowa w art. 43 WE.
      
      III – Pytania prejudycjalne
      25.      To w tym kontekście Giudice di pace di Genova postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi
         pytaniami prejudycjalnymi:
      
      1)      Czy są zgodne z art. 49 WE przepisy krajowe – takie jak te zawarte w art. 4, 5 i 9bis ustawy nr 175[/1992] i w dekrecie ministerialnym
         nr 657[/1994] – lub praktyki administracyjne, które zabraniają reklamy telewizyjnej o zasięgu ogólnokrajowym zabiegów leczniczych
         i chirurgicznych wykonywanych w posiadających właściwe zezwolenia prywatnych placówkach medycznych również wtedy, gdy taka
         sama reklama jest dozwolona w stacjach telewizyjnych o zasięgu lokalnym, które to przepisy nakazują jednocześnie ograniczenie
         wydatków na te reklamy do wysokości 5% dochodu zadeklarowanego za rok poprzedni?
      
      2)      Czy są zgodne z art. 43 WE przepisy krajowe – takie jak te zawarte w art. 4, 5 i 9bis ustawy nr 175[/1992] i w dekrecie ministerialnym
         nr 657/1994 – lub praktyki administracyjne, które zabraniają reklamy telewizyjnej o zasięgu ogólnokrajowym zabiegów leczniczych
         i chirurgicznych wykonywanych w posiadających właściwe zezwolenia prywatnych placówkach medycznych również wtedy, gdy taka
         sama reklama jest dozwolona w stacjach telewizyjnych o zasięgu lokalnym, które to przepisy nakładają jednocześnie, w zakresie
         tego ostatniego rodzaju rozpowszechniania, obowiązek uzyskania uprzedniego zezwolenia ze strony wszystkich poszczególnych
         gmin, na podstawie opinii izby zawodowej właściwej prowincji, oraz ograniczenie wydatków do wysokości 5% dochodu zadeklarowanego
         za rok poprzedni? 
      
      3)      Czy art. 43 WE lub art. 49 WE stoją na przeszkodzie temu, aby rozpowszechnianie reklamy zawierającej informacje dotyczące
         zabiegów leczniczych i chirurgicznych z zakresu medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywanych w posiadających
         właściwe zezwolenia prywatnych placówkach medycznych było uzależnione od uzyskania dodatkowego uprzedniego zezwolenia terytorialnych
         organów administracyjnych lub izb zawodowych?
      
      4)      Czy Federazione nazionale degli ordini dei medici (krajowa federacja izb lekarskich, zwana dalej „FNOMCEO”) i stowarzyszone
         izby lekarskie, uchwalając kodeks deontologii, który wyznacza granice reklamowania zawodów medycznych oraz przyjmując praktykę
         interpretacyjną przepisów obowiązujących w dziedzinie reklamy medycznej, poważnie zawężającą prawo lekarzy do reklamowania
         własnej działalności, gdzie tak kodeks, jak i wykładnia mają charakter wiążący dla wszystkich lekarzy, ograniczyła konkurencję
         w stopniu wyższym, niż jest to dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów krajowych i z naruszeniem art. 81 ust. 1 WE?
      
      5)      Czy praktyka interpretacyjna przyjęta przez FNOMCEO pozostaje tak czy inaczej w sprzeczności z art. 3 ust. 1 lit. g) WE, art. 4 WE,
         98 WE, 10 WE, 81 WE i ewentualnie art. 86 WE zważywszy, że praktyka ta jest dozwolona na podstawie przepisów krajowych, które
         nakładają na właściwe na poziomie prowincji izby zawodowe obowiązek kontroli przejrzystości i prawdziwości przekazów reklamowych
         bez wskazania kryteriów i sposobu wykonywania tych uprawnień?”
      
      IV – Analiza
      A –    W przedmiocie pytań prejudycjalnych i ich dopuszczalności
      26.      Pytania przesłane przed sąd odsyłający można podzielić na dwie grupy. W pierwszej grupie znajdują się pytania od pierwszego
         do trzeciego. Za pomocą tych trzech pytań sąd odsyłający próbuje dokonać oceny zgodności ustawy z 1992 r. z art. 43 WE i 49 WE
         w zakresie, w jakim zabrania ona reklamy dotyczącej zabiegów leczniczych i chirurgicznych w dziedzinie zabiegów estetycznych
         w ramach emisji stacji telewizyjnych o zasięgu krajowym.
      
      27.      Na drugą grupę pytań składają się pytania czwarte i piąte. Te dwa pytania dotyczą kodeksu deontologii przyjętego przez FNOMCEO
         i praktyki stosowanej przez tę federację na podstawie owego kodeksu. Ich celem jest dokonanie oceny zgodności owego koreksu
         i rzeczonej praktyki z szeregiem postanowień traktatu, w tym w szczególności z art. 81 WE, który zabrania porozumień między
         przedsiębiorstwami sprzecznych ze wspólnym rynkiem.
      
      28.      Rząd włoski podnosi kwestię niedopuszczalności wszystkich powyższych pytań ze względu na to, że sąd odsyłający nie wziął jego
         zdaniem pod uwagę uchylenia, mocą rozporządzenia z mocą ustawy nr 223 z dnia 4 lipca 2006 r.(14), przepisów ustawowych i wykonawczych zabraniających osobom wykonującym wolne zawody i osobom prowadzącym działalność intelektualną
         stosowania reklamy informacyjnej.
      
      29.      Podnosi on również, że pytania od trzeciego do piątego nie są istotne dla rozstrzygnięcia sporu w sprawie głównej, albowiem
         niewykonanie umowy zawartej między Dermoestética a Advertising Media wynika z postawy przyjętej przez tę ostatnią, nie zaś
         z odmowy ze strony spółki telewizyjnej Canale 5.
      
      30.      Ze swej strony Komisja ocenia, że pierwsza grupa pytań jest dopuszczalna. Natomiast ma ona wątpliwości co do dopuszczalności
         drugiej grupy pytań.
      
      31.      Podzielam opinię Komisji w kwestii dopuszczalności tych dwóch grup pytań.
      
      32.      Tytułem wstępu należy przypomnieć, że w ramach postępowania, o którym mowa w art. 234 WE, wyłącznie do sądu krajowego, przed
         którym toczy się spór i który wobec tego musi przyjąć na siebie odpowiedzialność za wydane orzeczenie, należy ocena, w świetle
         konkretnych okoliczności sprawy, zarówno niezbędności orzeczenia prejudycjalnego do wydania wyroku, jak i istotnego charakteru
         pytań skierowanych do Trybunału. W związku z tym, jeśli postawione pytania dotyczą wykładni prawa wspólnotowego, Trybunał
         jest co do zasady zobowiązany do wydania orzeczenia(15).
      
      33.      Jedynie w przypadku, gdy wnioskowana wykładnia prawa wspólnotowego w sposób oczywisty nie ma żadnego związku ze stanem faktycznym
         lub przedmiotem sporu przed sądem krajowym, gdy problem ma charakter hipotetyczny lub gdy Trybunał nie posiada wystarczającej
         wiedzy na temat okoliczności faktycznych i prawnych, aby odpowiedzieć na postawione mu pytania w użyteczny sposób, może on
         orzec o niedopuszczalności tych pytań(16).
      
      34.      Ponadto w ramach procedury współpracy między sądami, przewidzianej w art. 234 WE, zadania Trybunału i zadania sądu krajowego
         są w jasny sposób rozdzielone i to wyłącznie do sądu krajowego należy zadanie dokonywania wykładni własnego prawa krajowego(17).
      
      35.      W świetle powyższych rozważań pierwsza grupa pytań wydaje się dopuszczalna. To do sądu odsyłającego należy bowiem dokonanie
         oceny wpływu rozporządzenia z mocą ustawy nr 223/2006 na rozstrzygnięcie sporu w sprawie głównej, nie zaś do rządu państwa
         członkowskiego, z którego pochodzi ów sąd(18). Zwracając się do Trybunału z niniejszym wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym Giudice di pace di Genova
         uznał, że rozporządzenie z mocą ustawy, którego art. 12 przytoczył on zresztą w swym wniosku, nie podważa stosowania ustawy
         z 1992 r. w zawisłym przed nim sporze. Nie leży w gestii Trybunału podważanie owej oceny.
      
      36.      Argument rządu włoskiego, w myśl którego rzeczone rozporządzenie z mocą ustawy uchyliło przepisy ustawy z 1992 r. zabraniające
         reklamy, podobnie jak wszystkie inne przepisy ustawowe i wykonawcze zabraniające osobom wykonującym wolne zawody i osobom
         prowadzącym działalność intelektualną stosowania reklamy informacyjnej, nie zasługuje więc na uwzględnienie i nie może doprowadzić
         do uznania bezprzedmiotowości pierwszej grupy pytań.
      
      37.      Nadto kwestia zgodności spornych przepisów ustawy z 1992 r. z postanowieniami art. 43 WE i 49 WE nie jest w oczywisty sposób
         pozbawiona znaczenia dla rozstrzygnięcia sporu głównego.
      
      38.      W rzeczy samej, gdyby postanowienia te lub jedno z nich należało rozumieć jako stojące na przeszkodzie stosowaniu przepisów
         ustanawiających zakaz reklamy telewizyjnej, taki jak ten wprowadzony na mocy ustawy z 1992 r., sąd krajowy powinien pominąć
         te przepisy zgodnie z orzecznictwem dotyczącym skutków prymatu prawa wspólnotowego stosowanego bezpośrednio(19).
      
      39.      Podzielam natomiast wątpliwości Komisji w przedmiocie dopuszczalności drugiej grupy pytań.
      
      40.      Ta grupa pytań bowiem ma na celu dokonanie oceny zgodności z prawem wspólnotowym kodeksu deontologii przyjętego przez federację
         izb lekarskich i praktyki stosowanej przez tę federację na podstawie owego kodeksu. Jednakże sąd odsyłający nie przesłał żadnej
         informacji na temat treści tego kodeksu ani na temat owej praktyki. Nie wyjaśnił on także dlaczego zbadanie tego kodeksu i tej
         praktyki przez Trybunał jest istotne dla rozstrzygnięcia sporu w sprawie głównej.
      
      41.      Rzeczony brak znaczenia dla sprawy może nawet wydać się oczywisty, jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że według informacji przesłanych
         przez sąd krajowy Advertising Media wyjaśniła, że znajduje się w sytuacji niemożności wywiązania się ze swych zobowiązań umownych
         z powodu ustawy z 1992 r., która zabrania wszelkiej reklamy dotyczącej zabiegów leczniczych i chirurgicznych w dziedzinie
         zabiegów estetycznych wykonywanych w prywatnych placówkach medycznych w ramach emisji stacji telewizyjnych o zasięgu krajowym,
         nie zaś z powodu stosowania kodeksu przyjętego przez FNOMCEO i wynikającej z niego praktyki.
      
      42.      Dlatego proponuję Trybunałowi uznanie, że pytania czwarte i piąte są w sposób oczywisty pozbawione znaczenia dla rozstrzygnięcia
         sporu w sprawie głównej i orzeczenie o ich niedopuszczalności.
      
      B –    W przedmiocie trzech pierwszych pytań prejudycjalnych
      43.      W pierwszych trzech pytaniach sąd krajowy pragnie się dowiedzieć, czy ustawa z 1992 r. jest zgodna z postanowieniami art. 43 WE
         i 49 WE w zakresie, w jakim zabrania ona reklamy dotyczącej zabiegów leczniczych i chirurgicznych w dziedzinie zabiegów estetycznych
         wykonywanych w prywatnych placówkach medycznych w ramach emisji stacji telewizyjnych o zasięgu krajowym, podczas gdy pod pewnymi
         warunkami zezwala ona na taką reklamę w ramach emisji stacji telewizyjnych o zasięgu lokalnym.
      
      44.      Ponieważ reklama telewizyjna w dziedzinie zabiegów leczniczych była przedmiotem harmonizacji w ramach dyrektywy 89/552, należy
         zbadać, czy zgodność spornych przepisów ustawy z 1992 r. powinna być rozpatrywana pod kątem tej dyrektywy czy raczej pod kątem
         postanowień traktatu dotyczących swobód przepływu.
      
      1.      Właściwe przepisy prawa wspólnotowego
      45.      Przypomnijmy, że art. 14 ust. 1 dyrektywy 89/552 wyraźnie zabrania reklamy telewizyjnej produktów leczniczych i zabiegów leczniczych
         dostępnych jednie na receptę lub skierowanie w państwie członkowskim, którego ustawodawstwu podlega nadawca.
      
      46.      Trzeba zatem ocenić, czy ustawa z 1992 r., w zakresie w jakim zabrania ona reklamy zabiegów leczniczych i chirurgicznych w dziedzinie
         zabiegów estetycznych wykonywanych w prywatnych placówkach medycznych w ramach emisji stacji telewizyjnych o zasięgu krajowym,
         wykonuje art. 14 ust. 1 dyrektywy 89/552.
      
      47.      Dyrektywa ta nie definiuje dokładniej zabiegów leczniczych, które są objęte zakazem reklamy telewizyjnej wprowadzonym w art. 14
         ust. 1.
      
      48.      Podczas rozprawy Komisja stwierdziła, że pojęcie „zabiegów leczniczych” użyte w tym artykule powinno być interpretowane per
         analogiam do pojęcia „produktów leczniczych dostępnych na receptę”. Rozpatrywane pojęcie odpowiadałoby zatem czynnościom wykonywanym
         przez lekarza w wykonaniu skierowania wydanego przez innego lekarza. W dziedzinie chirurgii estetycznej pojęcie to obejmowałoby
         przykładowo operacje przeprowadzane w celu usunięcia skutków wypadku lub skorygowania wady wrodzonej. Nie dotyczyłoby ono
         natomiast czynności przeprowadzanych na wyłączny wniosek pacjenta.
      
      49.      Rząd niderlandzki twierdzi ze swej strony, że z założenia wszelkie zabiegi lecznicze wymagają ingerencji lekarza, stąd zawarte
         w tym zdaniu wyrażenie „dostępnych jedynie na receptę [lub skierowanie]” nie wnosi niczego do pojęcia zabiegów leczniczych.
         Rząd ten twierdzi również, że państwa członkowskie mogą przyjmować środki bardziej restrykcyjne niż te, przewidziane w art. 14
         dyrektywy 89/552.
      
      50.      W przeciwieństwie do rządu niderlandzkiego, osobiście jestem zdania, że fragment zdania „dostępnych jedynie na receptę [lub
         skierowanie]” jest jak najbardziej istotny dla ustalenia zakresu zakazu ustanowionego w art. 14 ust. 1 dyrektywy 89/552. Co
         więcej, nie wydaje mi się, aby kryterium skierowania należało interpretować w sposób proponowany przez Komisję.
      
      51.      W rzeczy samej przyznanie, że zabieg chirurgii estetycznej miałby być objęty zakresem obowiązywania art. 14 ust. 1 dyrektywy
         89/552 bądź też nie, w zależności od tego, czy został przepisany przez innego lekarza czy też jest on wynikiem decyzji samego
         pacjenta, nie pozwalałoby na określenie z góry w każdym przypadku, czy dany zabieg jest objęty zakazem przewidzianym w tym
         przepisie, czy też nie. Ta sama bowiem czynność chirurgiczna, jak przykładowo operacja plastyczna nosa czy piersi, może być
         przepisana przez lekarza celem usunięcia skutków wypadku lub choroby. Może ona jednak zostać również wykonana na sam wniosek
         pacjenta, który z przyczyn czysto estetycznych zdecydował się na zmianę swej twarzy lub innej części swego ciała, w którym
         to przypadku udział lekarza polega na sprawdzeniu, czy zabieg ten jest kompatybilny ze stanem zdrowia pacjenta.
      
      52.      Kryterium skierowania w rozumieniu przedstawionym przez Komisję nie pozwala zatem na właściwe wykonanie zakazu wprowadzonego
         w art. 14 ust. 1 dyrektywy 89/55. Wykonanie tego zakazu pociąga bowiem za sobą konieczność posiadania uprzedniej wiedzy na
         temat tego, jakie są rodzaje zabiegów leczniczych, których reklama jest zabroniona. Pojęcie „zabiegów leczniczych” w rozumieniu
         art. 14 ust. 1 tej dyrektywy – podobnie jak pojęcie „produktów leczniczych” zawarte w tym samym przepisie – należy moim zdaniem
         rozumieć jako obejmujące zabiegi, które jako takie są wykluczone z wszelkiego rodzaju reklamy telewizyjnej. Określenie zakresu
         stosowania tego przepisu wymaga zatem dokonania odmiennej wykładni kryterium skierowania.
      
      53.      Wymieniając w art. 14 ust. 1 dyrektywy 89/552 produkty lecznicze i zabiegi lecznicze dostępne jedynie na receptę lub skierowanie,
         prawodawca wspólnotowy chciał moim zdaniem ograniczyć zakaz reklamy telewizyjnej do produktów i zabiegów leczniczych, których
         wydanie lub przeprowadzenie jest na mocy przepisów danego państwa członkowskiego uzależnione od zgody lekarza. Chodzi zatem
         o produkty i zabiegi lecznicze, których stosowanie nie może zostać pozostawione wyłącznie do oceny pacjenta lub konsumenta.
      
      54.      Analizę tę potwierdza motyw trzydziesty dyrektywy 89/552, w myśl którego konieczne jest także wprowadzenie zakazu reklamy
         telewizyjnej produktów leczniczych i zabiegów leczniczych dostępnych „jedynie” (w wersji francuskiej „uniquement”) na receptę
         w danym państwie członkowskim.
      
      55.      Znajduje ona również potwierdzenie w przyczynach, które legły u podstaw takiego zakazu. Zakaz reklamy produktów leczniczych
         i zabiegów leczniczych, o którym mowa w art. 14 ust. 1 dyrektywy 89/552, został umieszczony zaraz po zakazie wszelkich form
         reklamy papierosów i innych wyrobów tytoniowych, ustanowionym w art. 13 tej dyrektywy, i przed przepisami, które rządzą reklamą
         napojów alkoholowych, zawartymi w art. 15 tej dyrektywy. Całokształt powyższych przepisów ma na celu ochronę zdrowia publicznego.
      
      56.      Zakaz reklamy telewizyjnej dotyczącej produktów i zabiegów leczniczych dostępnych jedynie na receptę lub skierowanie tłumaczy
         się tym, że powinny być one stosowane wyłącznie w razie stwierdzonej przez lekarza potrzeby, w celach ściśle terapeutycznych
         i w warunkach określonych przez terapeutę. Intencją pracodawcy wspólnotowego było zatem wprowadzenie zakazu działań mających
         na celu promowanie zakupu tego rodzaju produktów i zabiegów medycznych, które jeśli nie są rzeczywiście konieczne i nie są
         stosowane zgodnie z zaleceniami lekarza, mogą narazić na szwank zdrowie konsumenta.
      
      57.      Wywodzę z tego, że prawodawca wspólnotowy chciał ograniczyć zakaz reklamy telewizyjnej do zabiegów leczniczych, które mogą
         być przeprowadzane jedynie na podstawie skierowania lekarza. W związku z tym, jeśli dany zabieg leczniczy mógłby być wykonany
         na wyłączny wniosek pacjenta – co zgodnie z przepisami prawa włoskiego może mieć miejsce w dziedzinie chirurgii estetycznej
         w przypadku operacji plastycznej nosa lub piersi – moim zdaniem nie wchodzi on w zakres stosowania zakazu z art. 14 ust. 1
         dyrektywy 89/552.
      
      58.      Zakaz reklamy telewizyjnej wprowadzony na mocy ustawy z 1992 r. jest zatem znacznie szerszy od zakazu przewidzianego w dyrektywie
         89/552. Ustawa z 1992 r. zabrania bowiem reklamowania w ramach emisji stacji telewizyjnych o zasięgu krajowym zarówno zawodów
         medycznych i pomocniczych zawodów medycznych, jak i klinik prywatnych. Dokładniej rzecz biorąc, zgodnie z informacjami zawartymi
         w pytaniach od pierwszego do trzeciego, przesłanych przez sąd krajowy, celem tej ustawy jest zabronienie w ramach emisji stacji
         telewizyjnych o zasięgu krajowym wszelkiej reklamy zabiegów leczniczych i chirurgicznych w dziedzinie zabiegów estetycznych
         wykonywanych w prywatnych placówkach medycznych, podczas gdy, jak widzieliśmy przed chwilą, nie wszystkie z tych zabiegów
         są dostępne jedynie na receptę lub skierowanie w rozumieniu art. 14 ust. 1 dyrektywy 89/552.
      
      59.      Jednakże fakt, że przepisy ustawy z 1992 r. wprowadzają w ten sposób zakaz reklamy telewizyjnej szerszy od zakazu przewidzianego
         w dyrektywie 89/552, nie czyni ich jeszcze sprzecznymi z prawem wspólnotowym.
      
      60.      Jak zauważył rząd niderlandzki, art. 3 ust. 1 tej dyrektywy daje państwom członkowskim możliwość wprowadzenia surowszych lub
         bardziej szczegółowych uregulowań w dziedzinach objętych tą dyrektywą. Zgodnie z dokonaną już wykładnią tego przepisu, znajduje
         on zastosowanie do całości przepisów zawartych w rozdziale IV owej dyrektywy(20), w tym także do zawartego w tym rozdziale art. 14 ust. 1. Państwa członkowskie mają zatem prawo ustanowienia bardziej restrykcyjnych
         środków niż te przewidziane w rzeczonym przepisie w odniesieniu do reklamy telewizyjnej produktów i zabiegów leczniczych.
      
      61.      Ważne jest jednak, aby przy wykonywaniu owego uprawnienia do przyjęcia surowszych lub bardziej szczegółowych uregulowań –
         podobnie jak przy wykonywaniu zastrzeżonych dla nich kompetencji – państwa członkowskie nie naruszały swobód przepływu. Jak
         bowiem wynika z utrwalonego orzecznictwa, jeśli warunki wykonywania określonej działalności nie zostały zharmonizowane, państwa
         członkowskie pozostają uprawnione do określenia warunków prowadzenia tej działalności, niemniej jednak muszą one wykonywać
         swoje kompetencje w tym zakresie z poszanowaniem podstawowych swobód zagwarantowanych w traktacie(21).
      
      62.      Dlatego to właśnie w świetle swobód przepływu ustanowionych w traktacie należy zbadać zgodność spornych przepisów ustawy z 1992 r.
         z prawem wspólnotowym.
      
      63.      Sąd odsyłający uważa, że w okolicznościach faktycznych sprawy głównej ocena ta powinna zostać przeprowadzona pod kątem zarówno
         swobody przedsiębiorczości, jak i swobodnego świadczenia usług. Osobiście zgadzam się z tym stwierdzeniem.
      
      64.      U podstaw sporu w sprawie głównej leży niewywiązanie się z umowy zawartej z Advertising Media przez Dermoestética, spółkę
         prawa hiszpańskiego, której przedmiotem było wyemitowanie przekazów reklamowych we włoskiej sieci telewizyjnej.
      
      65.      W moim przekonaniu sytuacja prawna Dermoestética wchodzi w zakres stosowania art. 43 WE w zw. z art. 48 WE, albowiem celem
         zawarcia umowy o reklamę z Advertising Media było promowanie we Włoszech działalności tej pierwszej spółki wykonywanej za
         pośrednictwem zależnych od niej ośrodków(22).
      
      66.      Podobnie Dermoestética jawi się również jako odbiorca usług zamówionych u Advertising Media, przez co może ona także z tego
         tytułu powołać się na postanowienia art. 49 WE(23).
      
      67.      Jestem skłonny sądzić, że mając na względzie cel, jaki Dermoestética pragnęła osiągnąć za pomocą umowy zawartej z Advertising
         Media oraz wpływ ustawy z 1992 r. na konkurencję, sedno niniejszej sprawy stanowi raczej swoboda przedsiębiorczości. Niemniej
         jednak, ponieważ sąd odsyłający zastanawia się również nad znaczeniem swobody świadczenia usług w niniejszym stanie faktycznych,
         przy czym w wyroku w sprawie Gourmet International Products(24) Trybunał przeanalizował przepis dotyczący reklamy napojów alkoholowych, biorąc przy tym pod uwagę nie tylko postanowienia
         traktatu dotyczące swobodnego przepływu towarów, ale również art. 49 WE, ja również pokrótce przeanalizuję wykładnię tego
         artykułu.
      
      68.      W ramach pytań od pierwszego do trzeciego sąd odsyłający pragnie się w istocie dowiedzieć, czy art. 43 WE i 49 WE, w związku
         z art. 48 WE i 55 WE, powinny być pojmowane jako stojące na przeszkodzie stosowaniu przepisów państwa członkowskiego, które
         zabraniają reklamowania w telewizji o zasięgu krajowym zabiegów leczniczych i chirurgicznych wykonywanych w prywatnych placówkach
         medycznych, podczas gdy taka sama reklama jest dozwolona, pod pewnymi warunkami, w sieciach telewizyjnych o zasięgu lokalnym.
      
      69.      Moim zdaniem na powyższe pytanie należy odpowiedzieć twierdząco z następujących przyczyn: po pierwsze, tego rodzaju zakaz
         reklamy stanowi ograniczenie swobody przedsiębiorczości i swobodnego świadczenia usług w rozumieniu art. 43 WE i 49 WE, a po
         drugie, skoro reklama ta jest pod pewnymi warunkami możliwa w telewizji o zasięgu lokalnym, ograniczenie to nie wydaje się
         uzasadnione. Poniżej przeanalizuję każdy z powyższych punktów.
      
      2.      Istnienie ograniczenia
      70.      Swoboda przedsiębiorczości, ustanowiona na mocy art. 43 WE i 48 WE, przyznaje spółkom utworzonym zgodnie z przepisami prawa
         państwa członkowskiego prawo do podjęcia niezależnej działalności w innym państwie członkowskim i do stałego wykonywania tam
         owej działalności na tych samych warunkach, co spółki posiadające siedzibę w tym państwie. W ten sposób art. 43 WE nakłada
         obowiązek zniesienia wszelkich środków dyskryminacyjnych.
      
      71.      Zgodnie z orzecznictwem Trybunału, za ograniczenia swobody przedsiębiorczości w rozumieniu tego postanowienia uważa się wszelkie
         środki, które zabraniają, utrudniają lub czynią mniej atrakcyjnym wykonywanie owej swobody(25). Wśród takich środków figurują te, które mimo iż są stosowane jednakowo do wszystkich, wywierają wpływ na określony sposób
         wykonywania danej działalności i skutkują pozbawieniem danego przedsiębiorcy skutecznych środków konkurencji niezbędnych do
         wejścia na określony rynek(26).
      
      72.      Trybunał orzekł, że tak jest właśnie, przykładowo, w przypadku środka zabraniającego wszelkim instytucjom kredytowym korzystającym
         z funduszy publicznych oprocentowywania rachunków depozytowych a vista(27). Przyjął on również to samo rozumowanie, w odniesieniu do swobody świadczenia usług, w przedmiocie przepisów zawierających
         bezwzględny zakaz odstępowania przez adwokatów od minimalnych honorariów ustalonych przez stawki opłat(28). Środki te zostały uznane za niekorzystne dla zagranicznych podmiotów gospodarczych, albowiem pozbawiały ich one instrumentu,
         który pozwoliłby im na skuteczniejsze konkurowanie z przedsiębiorcami już prowadzącymi działalność w przyjmującym państwie
         członkowskim(29).
      
      73.      A zatem to skutki, jaki wywołują one na dostęp do rynku, pozwalają na uznanie tych środków za „ograniczenia” w rozumieniu
         art. 43 WE i 49 WE. Środki te stanowią ograniczenia swobód przepływu, albowiem ‑ utrudniając dostęp do danego rynku nowym
         przedsiębiorcom ‑ obiektywnie wprowadzają przeszkody w swobodach przepływu. Środki, które zabraniają dostępu lub utrudniają
         dostęp do rynku nowym przedsiębiorcom utrwalają dany rynek w jego aktualnym stanie, przez co ze swej natury są sprzeczne ze
         swobodami przepływu i z konkurencją, które stanowią podstawę wspólnego rynku.
      
      74.      Zarówno oprocentowanie lokat a vista przez instytucje kredytowe, jak i swobodne ustalanie wynagrodzenia, zostały zatem uznane
         za uzasadnione instrumenty konkurencji niezbędne do wejścia na rynek przyjmującego państwa członkowskiego. Wydaje mi się,
         że to rozumowanie powinno zostać przełożone także na prawo do stosowania reklamy.
      
      75.      Znaczenie reklamy przy wchodzeniu na rynek zostało już w przeszłości dostrzeżone przez Trybunał w dziedzinie swobodnego przepływu
         towarów.
      
      76.      W tej dziedzinie krajowe przepisy rządzące reklamą są analizowane jak warunki sprzedaży w rozumieniu nadanym temu pojęciu
         począwszy od wyroku w sprawach połączonych Keck i Mithouard(30), stąd nie stanowią one ograniczeń w rozumieniu art. 28 WE, jeśli stosują się one do wszystkich przedsiębiorców prowadzących
         działalność na terytorium krajowym, pod warunkiem, że tak z faktycznego, jak i z prawnego punktu widzenia wywierają one taki
         sam wpływ na sprzedaż towarów krajowych, co na sprzedaż towarów pochodzących z innych państw członkowskich(31).
      
      77.      Jednakże w wyroku w sprawie De Agostini i TV‑Shop(32) Trybunał uznał, iż nie można wykluczyć, że całkowity zakaz w danym państwie członkowskim pewnej formy promowania produktu,
         który jest w nim legalnie sprzedawany, może mieć większy wpływ na produkty pochodzące z innych państw członkowskich.
      
      78.      W ww. wyroku w sprawie Gourmet International Products Trybunał orzekał w przedmiocie przepisów zabraniających jakiegokolwiek
         rozpowszechniania skierowanych do konsumentów przekazów reklamowych dotyczących napojów alkoholowych z kilkoma nieistotnymi
         wyjątkami. Trybunał uznał, że należy przyjąć, iż taki zakaz reklamy dotkliwiej wpływa na sprzedaż produktów pochodzących z innych
         państw członkowskich niż na sprzedaż produktów krajowych i w związku z tym stanowi ograniczenie handlu między państwami członkowskimi
         objęte zakresem obowiązywania art. 28 WE(33).
      
      79.      Trybunał oparł się w tej analizie na założeniu, że jeśli chodzi o takie produkty jak napoje alkoholowe, których spożycie jest
         związane z tradycyjnymi praktykami społecznymi oraz z przyzwyczajeniami i miejscowym zwyczajem, całkowity zakaz reklamy skierowanej
         do konsumentów poprzez ogłoszenia w prasie, radio, bezpośrednią wysyłkę niezamawianych materiałów lub rozwieszanie ogłoszeń
         na drogach publicznych, może bardziej przeszkodzić w dostępie do rynku produktów pochodzących z innych państw członkowskich,
         niż produktów krajowych, z którymi konsument jest w naturalny sposób lepiej zaznajomiony(34).
      
      80.      W wyroku w sprawie Douwe Egberts(35) Trybunał doszedł do tych samych wniosków, co w ww. wyroku w sprawie Gourmet International Products, w odniesieniu do ustawy
         krajowej zabraniającej, w zakresie do reklamy środków spożywczych, odniesień do odchudzania oraz do zaleceń, zaświadczeń,
         oświadczeń lub opinii lekarskich bądź atestów.
      
      81.      Przepisy krajowe, które w istotny sposób ograniczają reklamę określonego produktu mają charakter uniemożliwiający wprowadzenie
         tego produktu na rynek. Wydaje mi się, że rozważania te można przełożyć na usługi.
      
      82.      W rzeczy samej reklama jawi się jako zasadniczy instrument, który pozwala przedsiębiorcom na poinformowanie konsumentów o ich
         istnieniu i działalności. W ten sposób odgrywa ona zasadniczą rolę dla spółki w kontekście rozpoczynania przez nią działalności
         w nowym państwie członkowskim i wykonywania owej działalności w tym państwie. Reklama stanowi również środek, za pomocą którego
         przedsiębiorcy starają się skłonić konsumentów do nabycia raczej ich usług niż usług oferowanych przez konkurentów. W ten
         sposób umożliwia ona konsumentom zerwanie z przyzwyczajeniami, przez co faworyzuje konkurencję.
      
      83.      Owo znaczenie reklamy, w odniesieniu do wolnych zawodów, zostało również podkreślone przez Komisję w jej sprawozdaniu dotyczącym
         konkurencji w sektorze wolnych zawodów(36). Według tego sprawozdania reklama, zwłaszcza reklama porównawcza, może stanowić narzędzie konkurencji o kluczowym znaczeniu
         dla przedsiębiorstw, które wchodzą na dany rynek(37).
      
      84.      Jak zauważył rzecznik generalny F.G. Jacobs w swej opinii przedstawionej w zakończonej ww. wyrokiem sprawie Leclerc‑Siplec,
         środki zabraniające lub surowo ograniczające reklamę prowadzą siłą rzeczy do ochraniania producentów krajowych już ustabilizowanych
         na rynku i do utrudniania wejścia na rynek przedsiębiorstwom zagranicznym. Swoboda reklamy jawi się zatem jako ukoronowanie
         swobód przepływu ustanowionych w traktacie(38).
      
      85.      Celem tej analizy nie jest wykazanie, że wszelkie zakazy lub znaczne ograniczenia prowadzenia reklamy są koniecznie sprzeczne
         z prawem wspólnotowym. Swobody przepływu mogą być poddane ograniczeniom ze strony państw członkowskich. Niemniej jednak ograniczenia
         te muszą znajdować wytłumaczenie w uzasadnionych względach, takich jak ochrona porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego
         lub zdrowia publicznego czy też w nadrzędnym względzie interesu ogólnego.
      
      86.      Chodzi po prostu o stwierdzenie, że mając na względzie znaczenie reklamy dla osiągania wspólnego rynku, zakaz reklamy lub
         surowe jej ograniczenie w tej dziedzinie stanowią co do zasady ograniczenie swobód przepływu gwarantowanych przez traktat
         i mogą być zgodne z prawem wspólnotowym jedynie jeśli są one uzasadnione.
      
      87.      W sprawie głównej spółka taka jak Dermoestética, która prowadzi swą działalność w dziedzinie zabiegów estetycznych i która
         otworzyła ośrodki zabiegowe w szeregu miast we Włoszech, potrzebuje zjednać sobie klientów, a w tym celu musi się zaprezentować
         szerokiemu kręgowi odbiorców.
      
      88.      Co więcej, telewizja stanowi środek informacji, który dociera do szerokiego kręgu odbiorców. Umożliwia ona przedsiębiorcy
         przedstawienie swych produktów i usług na całym terytorium państwa członkowskiego w sposób bardzo skuteczny. Powodzenie tego
         środka komunikacji u przedsiębiorców skłoniło zresztą prawodawcę wspólnotowego do ustanowienia, w dyrektywie 89/552, norm
         minimalnych i kryteriów, których – oprócz innych obowiązków przewidzianych w innych aktach prawa wtórnego regulujących reklamę
         w sposób ogólny(39) lub reklamy określonych produktów takich jak tytoń lub produkty lecznicze – należy przestrzegać w ramach reklamy telewizyjnej
         celem ochrony konsumentów przed stosownymi w reklamie nadużyciami.
      
      89.      Zakaz reklamowania w ramach emisji stacji telewizyjnych o zasięgu krajowym, ustanowiony w ustawie z 1992 r., pozbawia zatem
         spółkę taką jak Dermoestética możliwości stosowania wyjątkowo skutecznego środka komunikacji, który pozwoliłby jej zaprezentować
         wszystkim odbiorcom włoskim zabiegi lecznicze i chirurgiczne w dziedzinie zabiegów estetycznych, oferowane we Włoszech przez
         jej liczne ośrodki zależne. Zakaz ten stanowi zatem, moim zdaniem, ograniczenie swobody przedsiębiorczości.
      
      90.      Wydaje mi się, że taki wniosek potwierdza fakt, że skutki owego zakazu nałożonego na przedsiębiorstwo mające siedzibę w innym
         państwie członkowskim nie są zrekompensowane ani nawet złagodzone przez przewidzianą w ustawie z 1992 r. możliwość stosowania
         we Włoszech takiej reklamy w sieciach telewizyjnych o zasięgu lokalnym lub za pośrednictwem innych środków komunikacji.
      
      91.      W istocie bowiem możliwość ta jest obwarowana dwoma przesłankami, którym podlegają przedsiębiorstwa zagraniczne pragnące wejść
         na stałe na rynek we Włoszech, co bezsprzecznie ogranicza jej zakres. Pierwszą z tych przesłanek jest uzyskanie zezwolenia
         właściwych władz lokalnych.
      
      92.      Emisja przekazu reklamowego na całym terytorium Republiki Włoskiej za pośrednictwem sieci telewizyjnych o zasięgu lokalnym
         zmuszałaby bowiem spółkę taką jak Dermoestética do złożenia tylu wniosków o wydanie zezwolenia, ile jest właściwych władz
         lokalnych, co jest ewidentnie bardziej skomplikowane i kosztowne. Co więcej, zgodnie z informacjami przedstawionymi przez
         sąd odsyłający, przepisy włoskie nie określają przesłanek, jakie należy spełnić celem uzyskania owego zezwolenia, tak iż przesłanki
         te mogą się różnić w zależności od regionu, przez co przedsiębiorca taki jak Dermoestética nie ma możliwości łatwego uprzedniego
         zapoznania się z nimi.
      
      93.      Drugą z przesłanek jest wymóg, aby wydatki związane z tą reklamą nie przekraczały 5% dochodu zadeklarowanego w roku poprzednim.
      
      94.      Jak zauważa Komisja, przesłanka ta również stanowi przeszkodę w zainstalowaniu się we Włoszech spółek działających w innych
         państwach członkowskich. Z jednej strony bowiem ogranicza ona możliwość zaangażowania takich wydatków, jakie spółka ocenia
         za konieczne celem zaprezentowania się w sposób najbardziej odpowiedni. Z drugiej zaś strony, ustalając ów limit w formie
         procentowo określonego ułamka dochodu zadeklarowanego w roku poprzednim, sporne przepisy włoskie wywołują skutek „kaskadowy”
         w tym sensie, że ograniczenie reklamy zmniejsza dochód osiągany przez przedsiębiorstwo, który to dochód z kolei warunkuje
         wysokość wydatków, jakie mogą zostać przeznaczone na reklamę. Co więcej, brak precyzji pojęcia zadeklarowanego dochodu stanowi
         dla zagranicznego przedsiębiorstwa dodatkową trudność.
      
      95.      Wreszcie spór przed sądem krajowym dowodzi, że przewidziana w ustawie z 1992 r. możliwość stosowania – przy zachowaniu opisanych
         dwóch przesłanek ustanowionych na mocy art. 5 i 9bis tej ustawy – reklamy w sieciach telewizyjnych o zasięgu lokalnym oraz
         za pośrednictwem innych środków komunikacji nie została uznana przez Dermoestética za rozwiązanie satysfakcjonujące, które
         mogłoby zastąpić reklamę w ramach emisji stacji telewizyjnych o zasięgu krajowym.
      
      96.      Ustawa z 1992 r., w zakresie w jakim zabrania ona wszelkiej reklamy w ramach emisji stacji telewizyjnych o zasięgu krajowym
         zabiegów leczniczych i chirurgicznych w dziedzinie zabiegów estetycznych wykonywanych w prywatnych placówkach medycznych,
         stanowi więc ograniczenie swobody przedsiębiorczości.
      
      97.      Ponadto przepisy te mogą również być postrzegane jako ograniczenie swobodnego świadczenia usług transgranicznych w rozumieniu
         art. 49 WE.
      
      98.      W istocie bowiem ustawa z 1992 r., w zakresie w jakim zabrania spółce Advertising Media oraz stacjom telewizyjnym o zasięgu
         krajowym świadczenia reklamy we Włoszech na rzecz ośrodków zależnych od Dermoestética, uniemożliwia tej ostatniej korzystanie
         z owych usług. Zakaz tego rodzaju dotyczący świadczenia reklamy wywiera zatem wpływ na transgraniczną ofertę w dziedzinie
         reklam telewizyjnych także wtedy, gdy stosuje się jednakowo zarówno do wszystkich prywatnych placówek medycznych należących
         do spółek włoskich, jak i do wszystkich innych spółek mających siedzibę w innych państwach członkowskich(40).
      
      3.      Brak uzasadnienia
      99.      Rząd włoski nie przytacza żadnego względu, który mógłby uzasadnić ograniczenia zawarte w rozpatrywanych tu przepisach ustawy
         z 1992 r. Wręcz przeciwnie, rząd ten w sposób dorozumiany przyznaje, że ograniczenia te są niezgodne z prawem wspólnotowym,
         gdy twierdzi, że sporne przepisy zostały uchylone przez rozporządzenie z mocą ustawy nr 223/2006, które w myśl art. 2 tego
         aktu zostało wydane zgodnie z zasadą wolnej konkurencji celem zagwarantowania użytkownikom rzeczywistej możliwości wyboru
         dzięki porównaniu oferowanych na rynku usług.
      
      100. Advertising Media twierdzi, że sporne ograniczenia znajdują wytłumaczenie w uzasadnionych względach nadrzędnych interesu ogólnego,
         takich jak ochrona zdrowia publicznego.
      
      101. Wiadomo, że ochrona zdrowia publicznego stanowi jedną z przyczyn, które zgodnie z art. 46 WE i 55 WE mogą uzasadniać ograniczenie
         swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług. W tym względzie Trybunał orzekł, że zdrowie i życie ludzi mają pierwszorzędne
         znaczenie wśród interesów chronionych przez postanowienia traktatu, ustanawiające możliwe wyjątki od zakazu ograniczeń swobód
         przepływu(41). Ochrona zdrowia publicznego figuruje także wśród nadrzędnych względów interesu ogólnego, które mogą uzasadniać ograniczenia
         korzystania ze swobód przepływu gwarantowanych w traktacie.
      
      102. Co więcej, ponieważ reklama w zakresie obejmującym zabiegi lecznicze i chirurgiczne w dziedzinie zabiegów estetycznych nie
         była przedmiotem harmonizacji na poziomie wspólnotowym, do właściwości każdego z państw członkowskich należy podjęcie decyzji
         co do poziomu, na jakim pragnie ono zapewnić ochronę zdrowia publicznego w tej materii oraz sposobu, w jaki poziom ten ma
         zostać osiągnięty(42).
      
      103. W mojej opinii przedstawionej w dniu 22 listopada 2007 r. w zawisłej przed Trybunałem sprawie C‑446/05 Doulamis stwierdziłem,
         że ochrona zdrowia publicznego może uzasadniać zabronienie zawodom medycznym, takim jak usługodawcy w dziedzinie zabiegów
         dentystycznych, stosowania innej reklamy niż reklama czysto informacyjna. Stanowisko to oparłem na tym, że wykonywanie zabiegów
         leczniczych nie stanowi świadczenia usług podobnego do innych, albowiem wywołuje ono skutki na fizyczną integralność pacjenta
         oraz na jego równowagę psychiczną. Odwołałem się również do tego, że dziedzina zdrowia publicznego jest jedną z tych dziedzin,
         w których różnica poziomów wiedzy między usługodawcą a usługobiorcą jest największa, przez co ten ostatni nie jest w rzeczywistości
         w stanie ocenić jakości nabywanych usług.
      
      104. Wydaje mi się, że rozważania te można rozszerzyć na dziedzinę zabiegów estetycznych, skoro zabiegi te nie ograniczają się
         do zabiegów kosmetycznych takich jak masaż relaksujący czy też depilacja, lecz przyjmują formę prawdziwych operacji chirurgicznych,
         takich jak operacja plastyczna części twarzy lub ciała.
      
      105. Choć takie interwencje chirurgiczne można wykonać na wniosek pacjenta w braku rzeczywistej konieczności terapeutycznej, uważam,
         że ze względu na ryzyko związane z zabiegami medycznymi tego rodzaju oraz ich potencjalnymi reperkusjami na płaszczyźnie psychicznej,
         państwo członkowskie może w sposób zgodny z prawem przewidzieć ograniczenia dotyczące reklamy tych zabiegów, jaka jest dopuszczalna
         z przeznaczeniem do szerokiego odbiorcy. Dlatego uważam za w pełni uzasadnione, że państwo członkowskie zabrania lub reglamentuje
         działania reklamowe mające na celu zachęcanie ludzi do dokonania zmiany ich twarzy lub ich ciała.
      
      106. Niezbędne jest jednak, aby przyjęte w tym celu środki były zdolne do osiągnięcia zakładanych celów i nie wykraczały poza to,
         co jest konieczne do jego osiągnięcia(43).
      
      107. Zakaz reklamy w ramach emisji stacji telewizyjnych o zasięgu krajowym zabiegów leczniczych i chirurgicznych w dziedzinie zabiegów
         estetycznych skutkuje ograniczeniem reklamy usług tego rodzaju skierowanej do społeczeństwa, a tym samym ochroną zdrowia publicznego.
         Jednakże skoro reklama ta jest w pewnych okolicznościach dozwolona w ramach emisji stacji telewizyjnych o zasięgu lokalnym,
         trudna do obronienia wydaje się teza o proporcjonalności zakazu wszelkiej reklamy w ramach emisji stacji telewizyjnych o zasięgu
         krajowym.
      
      108. W istocie bowiem, jeśli ustawodawca włoski uważa, że przesłanki, jakim podlega tego rodzaju reklama w ramach emisji stacji
         telewizyjnych o zasięgu lokalnym, są odpowiednie do ochrony zdrowia publicznego, nie widzę powodu, dla którego przesłanki
         te nie mogłyby zostać zastosowane także do emisji stacji telewizyjnych o zasięgu krajowym. Nic nie pozwala przypuszczać, że
         ochrona telewidzów powinna być mniejsza, gdy oglądają oni programy o zasięgu lokalnym.
      
      109. Jak podkreśla Komisja, ustawa z 1992 r. jest zatem w pewnym stopniu niespójna, albowiem gdyby intencją ustawodawcy włoskiego
         była rzeczywiście ochrona zdrowia telewidzów poprzez zakaz reklamy telewizyjnej dotyczącej zabiegów leczniczych i chirurgicznych
         w dziedzinie zabiegów estetycznych, powinien był on rozciągnąć ów zakaz także na emisje stacji telewizyjnych o zasięgu lokalnym.
      
      110. W tym względzie ustawa z 1992 r. wykazuje się tymi samymi sprzecznościami, co przepisy włoskie sporne w postępowaniu zakończonym
         ww. wyrokiem w sprawie Payroll i in.
      
      111. Powyższe przepisy nakładały na przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 250 osób, które chciały powierzyć przygotowywanie
         i wydawanie odcinków wypłat zewnętrznym ośrodkom informatycznego przetwarzania danych, obowiązek zwrócenia się jedynie do
         ośrodków utworzonych i składających się wyłącznie z osób wpisanych do określonych rejestrów zawodowych we Włoszech. Przepisy
         te zostały uznane za ograniczenie swobody przedsiębiorczości spółek mających siedzibę w innym państwie członkowskim, które
         chciałyby wejść na stałe na rynek włoski celem świadczenia usług informatycznego przygotowywania i wydawania odcinków wypłat.
      
      112. Rząd włoski twierdził, że ograniczenie to było uzasadnione względami ochrony praw pracowników. Trybunał stwierdził w tym względzie,
         że na mocy spornych przepisów włoskich ośrodki przetwarzania danych, które nie są utworzone i nie składają się jedynie z doradców
         ds. pracy i zatrudnienia lub z nimi zrównanych, mogą świadczyć usługi przygotowywania i wydawania odcinków wypłat na rzecz
         przedsiębiorstw zatrudniających ponad 250 osób, które nie wydają się z tego powodu mniej chronione niż te, które pracują dla
         przedsiębiorstw zatrudniających mniej pracowników. Wywiódł on z tego, że skoro omawiane czynności nie mogą być mniej skomplikowane,
         gdy liczba zainteresowanych zatrudnionych wzrasta, a zatem sporne przepisy wykraczają w każdym razie ponad to, co jest niezbędne
         do osiągnięcia swego celu, jakim jest ochrona(44).
      
      113. Dlatego zakaz wszelkiej reklamy zabiegów leczniczych i chirurgicznych w odniesieniu do zabiegów estetycznych w ramach emisji
         stacji o zasięgu krajowym jawi się jako wykraczający ponad to, co jest niezbędne do ochrony zdrowia publicznego. Wniosek ten
         znajduje dodatkowe potwierdzenie w fakcie, że zgodnie z wyjaśnieniami przedstawionymi przez rząd włoski podczas rozprawy,
         zakaz ten dotyczy jedynie prywatnych placówek medycznych.
      
      114. W konsekwencji przepisy państwa członkowskiego, które zabraniają reklamowania w telewizji o zasięgu krajowym zabiegów leczniczych
         i chirurgicznych wykonywanych w prywatnych placówkach medycznych, podczas gdy taka sama reklama jest pod pewnymi warunkami
         dozwolona w sieciach telewizyjnych o zasięgu lokalnym, są sprzeczne z art. 43 WE i 49 WE w związku z art. 48 WE i 55 WE.
      
      V –    Wnioski
      115. Mając na względzie poprzedzające rozważania proponuję Trybunałowi udzielenie następującej odpowiedzi na pytania przedłożone
         przez Giudice di pace di Genova:
      
      „Postanowienia art. 43 WE i 49 WE, w związku z art. 48 WE i 55 WE, powinny być pojmowane jako stojące na przeszkodzie stosowaniu
         przepisów państwa członkowskiego, które zabraniają reklamowania w telewizji o zasięgu krajowym zabiegów leczniczych i chirurgicznych
         wykonywanych w prywatnych placówkach medycznych, podczas gdy taka sama reklama jest pod pewnymi warunkami dozwolona w sieciach
         telewizyjnych o zasięgu lokalnym”.
      
      1 –	Język oryginału: francuski.
      
      2 –	Wyrok z dnia 21 czerwca 1974 r. w sprawie 2/74, Rec. s. 631.
      
      3 –	Wyrok z dnia 3 grudnia 1974 r. w sprawie 33/74, Rec. s. 1299.
      
      4 –	Podobnie w motywie pierwszym dyrektywy Rady 75/362/EWG z dnia 16 czerwca 1975 r. w sprawie wzajemnego uznawania dyplomów,
         świadectw i innych dowodów posiadania kwalifikacji w dziedzinie medycyny, łącznie ze środkami ułatwiającymi skuteczne korzystanie
         z prawa przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług (Dz.U. L 167, s. 1) mowa jest o tym, że stosując traktat wszelkie traktowanie
         dyskryminacyjne ze względu na przynależność państwową w dziedzinie przedsiębiorczości i świadczenia usług staje się zabronione
         z końcem okresu przejściowego.
      
      5 –	Zobacz, w odniesieniu do działalności medycznej, dyrektywę 75/362 i dyrektywę Rady 75/363/EWG z dnia 16 czerwca 1975 r.
         w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do działalności medycznej (Dz.U.
         L 167, s. 14). Dyrektywy przyjęte w tych dziedzinach zostały uchylone i zastąpione dyrektywą 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego
         i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz.U. L 255, s. 22).
      
      6 –	Dyrektywa Rady z dnia 3 października 1989 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych
         państw członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej (Dz.U. L 298, s. 23), w wersji zmienionej
         przez dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 czerwca 1997 r. (Dz.U. L 202, s. 60, zwana dalej „dyrektywą 89/552”).
      
      7 –	GURI nr 50 z dnia 29 lutego 1992 r., s. 4.
      
      8 –	GURI nr 50 z dnia 2 marca 1999 r., s. 4.
      
      9 –	GURI nr 247 z dnia 20 października 1999 r., s. 3.
      
      10 –	Dodatek zwyczajny do GURI nr 82 z dnia 5 maja 2004 r.
      
      11 –	Dodatek zwyczajny do GURI nr 183 z dnia 11 sierpnia 2006 r. 
      
      12 –	Zwaną dalej „Dermoestética”.
      
      13 –	Zwaną dalej „Advertising Media”.
      
      14 –	GURI nr 153 z dnia 4 lipca 2006 r., s. 4, zwanego dalej „rozporządzeniem z mocą ustawy nr 223/2006”.
      
      15 –	Zobacz między innymi wyrok z dnia 21 stycznia 2003 r. w sprawie C‑318/00 Bacardi‑Martini i Cellier des Dauphins, Rec. s. I‑905,
         pkt 41 i przywołane tam orzecznictwo.
      
      16 –	Ibidem, pkt 42 i przywołane tam orzecznictwo.
      
      17 –	Zobacz między innymi wyrok z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie C‑295/97 Piaggio, Rec. s. I‑3735, pkt 29 i przywołane tam
         orzecznictwo.
      
      18 –	Wyrok z dnia 13 listopada 2003 r. w sprawie C‑153/02 Neri, Rec. s. I‑13555, pkt 35.
      
      19 –	Wyrok z dnia 9 marca 1978 r. w sprawie 106/77 Simmenthal, Rec. s. 629, pkt 21.
      
      20 –	Wyrok z dnia 9 lutego 1995 r. w sprawie C‑412/93 Leclerc‑Siplec, Rec. s. I‑179, pkt 37‑44.
      
      21 –	Wyrok z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie C‑294/00 Gräbner, Rec. s. I‑6515, pkt 26 i przywołane tam orzecznictwo.
      
      22 –	Zobacz podobnie wyrok z dnia 17 października 2002 r. w sprawie C‑79/01 Payroll i in., Rec. s. I‑8923, pkt 25.
      
      23 –	Wyrok z dnia 31 stycznia 1984 r. w sprawach połączonych 286/82 i 26/83 Luisi i Carbone, Rec. s. 377, pkt 10.
      
      24 –	Wyrok z dnia 8 marca 2001 r. w sprawie C‑405/98, Rec. s. I‑1795.
      
      25 –	Wyrok z dnia 5 października 2004 r. w sprawie C‑442/02 CaixaBank France, Zb.Orz. s. I‑8961, pkt 11 i przywołane tam orzecznictwo.
      
      26 –	Ibidem, pkt 12.
      
      27 –	Idem.
      
      28 –	Wyrok z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawach połączonych C‑94/04 i C‑202/04 Cipolla i in., Zb.Orz. s. I‑11421, pkt 58‑59.
      
      29 –	Wyżej wymienione wyroki w sprawie CaixaBank France (pkt 13) i Cipolla i in. (pkt 59). I tak w ww. wyroku w sprawie CaixaBank
         France Trybunał stwierdził, że gdy instytucja kredytowa, filia spółki zagranicznej, stara się wejść na rynek państwa członkowskiego,
         konkurowanie poprzez stawki oprocentowania rachunków depozytowych a vista stanowi najskuteczniejszą metodę osiągnięcia tego
         celu, stąd dostęp do rynku dla tych przedsiębiorstw staje się z powodu takiego zakazu trudniejszy (pkt 14). Podobnie w ww.
         wyroku w sprawie Cipolla i in. Trybunał stwierdził, że bezwzględny zakaz odchodzenia od stawek minimalnych pozbawia adwokatów,
         którzy prowadzą kancelarię w innym państwie członkowskim niż Republika Włoska, możliwości skuteczniejszego konkurowania z adwokatami,
         którzy prowadzą kancelarię w tym państwie członkowskim i którym w związku z tym jest łatwiej przyciągnąć klientów aniżeli
         adwokatom prowadzącym kancelarię za granicą (pkt 59).
      
      30 –	Wyrok z dnia 24 listopada 1993 r. w sprawach połączonych C‑267/91 i C‑268/91, Rec. s. I‑6097.
      
      31 –	Wyżej wymieniony wyrok w sprawie Leclerc‑Siplec, pkt 21‑23.
      
      32 –	Wyrok z dnia 9 lipca 1997 r. w sprawach połączonych od C‑34/95 do C 36/95, Rec. s. I‑3843, pkt 42.
      
      33 –	Wyżej wymieniony wyrok w sprawie Gourmet International Products, pkt 25.
      
      34 –	Ibidem, pkt 21.
      
      35 –	Wyrok z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie C‑239/02, Rec. s. I‑7007, pkt 53.
      
      36 –	COM(2004) 83 końcowy/2.
      
      37 –	Punkt 43.
      
      38 –	Punkty 21 i 22.
      
      39 –	Dyrektywa Rady z dnia 10 września 1984 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw
         członkowskich dotyczących reklamy wprowadzającej w błąd (Dz.U. L 250, s. 17). Akt ten został zmieniony przez dyrektywę 97/55/WE
         Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 października 1997 r. (Dz.U. L 290, s. 18) celem włączenia do niej reklamy porównawczej,
         oraz przez dyrektywę 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. dotyczącą nieuczciwych praktyk handlowych
         stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym oraz zmieniającą dyrektywę Rady 84/450/EWG, dyrektywy
         97/7/WE, 98/27/WE i 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego
         i Rady („dyrektywa o nieuczciwych praktykach handlowych”) (Dz.U. L 149, s. 22). Dyrektywa 84/450 w brzmieniu zmienionym, została
         uchylona i zastąpiona przez dyrektywę 2006/114/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącą reklamy
         wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej (Dz.U. L 376, s. 21).
      
      40 –	Zobacz podobnie ww. wyrok w sprawie Gourmet International Products, pkt 39 oraz wyrok z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie
         C‑262/02 Komisja przeciwko Francji, Zb.Orz. s. I‑6569, pkt 26.
      
      41 –	Wyrok z dnia 10 listopada 1994 r. w sprawie C‑320/93 Ortscheit, Rec. s. I‑5243, pkt 16.
      
      42 –	Idem.
      
      43 –	Zobacz podobnie wyrok z dnia 25 lipca 1991 r. w sprawach połączonych C‑1/90 i C‑176/90 Aragonesa de Publicidad Exterior
         i Publivía, Rec. s. I‑4151, pkt 16.
      
      44 –	Wyżej wymieniony wyrok w sprawie Payroll i in., pkt 37.