CELEX: 62003CC0461
Language: lt
Date: 2005-06-30 00:00:00
Title: Generalinio advokato Ruiz-Jarabo Colomer išvada, pateikta 2005 m. birželio 30 d. # Gaston Schul Douane-expediteur BV prieš Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. # Prašymas priimti prejudicinį sprendimą: College van Beroep voor het bedrijfsleven - Nyderlandai. # EB 234 straipsnis - Nacionalinio teismo pareiga pateikti prejudicinį klausimą - Bendrijos nuostatos negaliojimas - Cukrus - Papildomas importo mokestis - Reglamentas (EB) Nr. 1423/95 - 4 straipsnis. # Byla C-461/03.

GENARALINIO ADVOKATO 
      DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER IŠVADA,
      pateikta 2005 m. birželio 30 d.1(1)
      
      Byla C‑461/03
      Gaston Schul Douane-Expediteur BV
      prieš
      Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
      (College van Beroep voor het bedrijfsleven (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą)
      
      „EB 234 straipsnis – Bendrijos nuostatos galiojimas – Pareiga pateikti Teisingumo Teismui prejudicinį klausimą – Sąlygos“I –    Įžanga
      1.     Priėmus sprendimą Foto-Frost(2) visi Europos bendrijos valstybių narių teismai prieš paskelbdami Bendrijos aktą negaliojantį turi kreiptis į Teisingumo Teismą
         su prašymu priimti prejudicinį sprendimą. Taigi kyla klausimas, ar ši pareiga, kuri yra išimtinai teismų praktikos kūrinys,
         nes jos nėra jokiame sutarčių tekste, yra absoliuti ir ar galimi tam tikri nukrypimai.
      
      2.     Graikų mitologijoje Sizifas buvo pasmerktas sunkiam darbui – ridenti didelį akmenį į kalno viršūnę, ją pasiekus leisti akmeniui
         nuriedėti žemyn, leistis akmens ir vėl kilti, visiškai neatsižvelgiant į akivaizdų jo nuovargį(3).
      
      3.     Šios baisios bausmės priežastys lieka neatskleistos, bet jos susijusios su tam tikrais įžūliais herojaus poelgiais, kuriuos
         dievai palaikė iššūkiu savo vyresniesiems(4).
      
      4.     Kaip ir Sizifas, Korinto įkūrėjas ir karalius, nacionalinis teismas yra verčiamas kiekvieną kartą kreiptis su prašymu priimti
         prejudicinį sprendimą dėl Bendrijos teisės akto negaliojimo.
      
      5.     Šis prašymas priimti prejudicinį sprendimą yra įdomus tuo, kad leidžia sugretinti du elementus, nustatančius teismų galimybės
         pagal EB 234 straipsnį kreiptis į Teisingumo Teismą ribas.
      
      6.     Aplinkybės pagrindinėje byloje leidžia suabejoti, ar tikrai būtina kreiptis į Teisingumo Teismą, nes atsakymas, atsižvelgiant
         į ankstesnį vienareikšmišką sprendimą, yra akivaizdus.
      
      II – Pagrindinės bylos faktinės aplinkybės ir prejudiciniai klausimai
      7.     Faktinės aplinkybės nėra labai svarbios atsakant į prejudicinį klausimą, todėl nėra kliūčių pateikti kuo glaustesnę jų santrauką.
      8.     Ieškovas pagrindinėje byloje, muitinės tarpininkas Gaston Schul Douane – Expediteur BV (toliau – Gaston Schul), 1998 m. gegužės 6 d. pateikė žaliavinio cukranendrių cukraus importo iš Brazilijos CIF kaina(5), didesne nei šio produkto slenkstinė kaina(6), deklaraciją. 
      
      9.     Nepateikus atitinkamo prašymo, kompetentinga muitinės tarnyba apskaičiavo papildomus mokesčius, mokėtinus remiantis atitinkamu
         momentu pasaulinėje rinkoje galiojančia tipine kaina.
      
      10.   Gaston Schul ginčijo šio apskaičiavimo galiojimą – pirma administracine tvarka, paskui kreipėsi į teismus. 
      
      11.   College van Beroep voor het bedrijfsleven (Nyderlandai), kuriam buvo pateiktas ieškinys ir kurio sprendimas vidaus teisės sistemoje negali būti skundžiamas, sustabdė
         bylos nagrinėjimą ir pateikė Teisingumo Teismui šiuos prejudicinius klausimus:
      
      „1.      Ar EB 234 straipsnio trečiojoje pastraipoje nurodytas nacionalinis teismas privalo pateikti Teisingumo Teismui klausimą, kaip
         toliau nurodytasis, dėl reglamento nuostatų galiojimo, net kai Teisingumo Teismas jau pripažino tam tikras atitinkamas kito
         panašaus reglamento nuostatas negaliojančias, ar veikiau šis teismas gali netaikyti pirmųjų nuostatų, atsižvelgdamas į jų
         ir pripažintų esant negaliojančių nuostatų konkrečius panašumus?
      
      2.      Ar 1995 m. birželio 23 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1423/95, nustatančio išsamias cukraus sektoriaus produktų, išskyrus
         melasą, importo įgyvendinimo taisykles, 4 straipsnio 1 ir 2 dalys yra negaliojančios, nes numato, kad šiame straipsnyje nurodytas
         papildomas mokestis turi būti iš esmės nustatytas remiantis tipine kaina Reglamento (EB) Nr. 1423/95 1 straipsnio 2 dalies
         prasme ir, be to, šis mokestis turi būti apskaičiuojamas remiantis atitinkamos siuntos CIF importo kaina tik importuotojui
         dėl to pateikus prašymą?“
      
      III – Teisinis pagrindas
      A –    Dėl pareigos pateikti prašymą taikyti CIF importo kainą
      12.   1981 m. birželio 30 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1785/81 dėl bendro rinkos organizavimo cukraus sektoriuje(7), iš dalies pakeisto 1994 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 3290/94 dėl žemės ūkio sektoriuje būtinų pritaikomųjų
         pataisų ir pereinamojo laikotarpio priemonių, kad būtų įgyvendintos daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde sudarytos
         sutartys(8) (toliau – pagrindų reglamentas), 15 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad importo kainos, į kurias būtina atsižvelgti taikant
         papildomą importo muitą, nustatomos remiantis konkrečios prekių siuntos CIF importo kainomis.
      
      13.   CIF importo kainos tuo tikslu tikrinamos remiantis to produkto tipinėmis kainomis pasaulinėje rinkoje arba Bendrijos importo
         rinkoje.
      
      14.   Pažymėtina, kad dabartinė pagrindų reglamento 15 straipsnio 3 dalies redakcija yra viena iš pastangų suderinti Bendrijos teisės
         aktus su Sutarties dėl žemės ūkio, kurią Bendrija pagal EB sutarties 228 straipsnį (po pakeitimo – EB 300 straipsnis) sudarė
         daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde, nuostatomis.
      
      15.   Be kitų specialių apsaugos normų, Sutarties dėl žemės ūkio 5 straipsnio 1 dalies b punktu visoms Pasaulio prekybos organizacijos
         valstybėms narėms yra suteikiama galimybė tam tikriems produktams nustatyti papildomus importo mokesčius, jei kaina, kuria
         jie patenka į jos muitinės teritoriją, „nustatyta atitinkamos siuntos CIF importo kainos, išreikštos vietine valiuta, pagrindu“,
         yra mažesnė už slenkstinę kainą (taikant Bendrijos teisės aktų terminiją – orientacinę kainą).
      
      16.   Komisija šį pagrindų dokumentą įgyvendino priimdama 1995 m. birželio 23 d. Reglamentą (EB) Nr. 1423/95, nustatantį išsamias
         cukraus sektoriaus produktų, išskyrus melasą, importo įgyvendinimo taisykles(9).
      
      17.   Pagal Reglamento Nr. 1423/95 4 straipsnio 1 ir 2 dalis siuntos CIF importo kaina, į kurią būtina atsižvelgti apmokestinant
         papildomu mokesčiu, laikoma tipine kaina. Tačiau importuotojui padavus prašymą taikoma CIF importo kaina, jei ji yra didesnė
         už atitinkamą tipinę kainą.
      
      18.   Šiuo atveju siekiant įrodyti deklaruotos kainos tikrumą prie prašymo turi būti pridėti tam tikri dokumentai (pirkimo–pardavimo
         sutartis, draudimo sutartis ir vežimo sutartis (arba važtaraštis), sąskaitos, kilmės sertifikatas); užstatą sudaro suma, lygi
         papildomiems mokesčiams, kurie turėtų būti sumokėti, jei būtų apskaičiuoti remiantis prekės tipine kaina. Importuotojas šią
         sumą susigrąžina, kai įrodo, kad prekes pardavė tokiomis sąlygomis, kokios patvirtina nagrinėjamų kainų tikrumą.
      
      19.   Taigi iš 1 dalies reikia daryti išvadą, kad jei nėra tokio prašymo, importo suma, į kurią atsižvelgiama nustatant papildomą
         mokestį, yra tipinė kaina.
      
      B –    Dėl galimybės ištaisyti padėtį, susidariusią iš pradžių nepateikus prašymo
      20.   Nuostatos, susijusios su muitinės deklaracijos pakeitimu, yra įtvirtintos Bendrijos muitinės kodekse(10). 65 straipsnio antrosios pastraipos c punkte neleidžiama daryti jokių pakeitimų po to, kai muitinė išleido prekes.
      
      21.   To paties kodekso 220 straipsnyje leidžiama, kad muitinės skola atsirastų a posteriori vėliausiai per dvi dienas nuo tos dienos, kai muitinė sužinojo, jog atitinkamu momentu skola muitinei nebuvo įtraukta į apskaitą
         arba ji buvo įtraukta į apskaitą nurodžius mažesnę už teisiškai privalomą sumokėti pinigų sumą. Paskesnis įtraukimas į apskaitą
         neatliekamas, jeigu teisiškai privaloma sumokėti muito suma nebuvo įtraukta į apskaitą dėl muitinės padarytos klaidos, kurios,
         yra pagrindo manyti, asmuo, privalėjęs sumokėti tokią pinigų sumą, negalėjo nustatyti, veikdamas sąžiningai ir laikydamasis
         visų galiojančių teisės aktų nuostatų, susijusių su muitinės deklaracijos pateikimu (2 dalies b punktas).
      
      IV – Procesas Teisingumo Teisme
      22.   Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teisingumo Teismo kanceliarijai buvo pateiktas 2003 m. lapkričio 4 dieną.
      23.   Pastabas pateikė Nyderlandų vyriausybė ir Komisija.
      24.   Byla buvo paskirta nagrinėti Didžiajai kolegijai. Tačiau, nors iškilęs klausimas akivaizdžiai yra labai svarbus, posėdžio
         nebuvo.
      
      V –    Teisingumo Teismui pateiktų klausimų nagrinėjimas
      25.   Pirmuoju pateiktu klausimu College van Beroep siekia sužinoti, ar, kalbant apie EB 234 straipsnio trečiąją pastraipą, tokia ypatinga „aiškaus teisės akto teorijos“ reikšmė,
         kuri nurodyta sprendime Cilfit ir kt.(11), turi būti taikoma Bendrijos akto galiojimo atžvilgiu.
      
      26.   Antrasis klausimas yra skirtas konkrečiai Reglamento Nr. 1423/95 4 straipsnio 1 ir 2 dalių atitikčiai Bendrijos teisės sistemos
         normoms, turinčioms aukštesnę teisinę galią.
      
      27.   Atrodo, kad geriau būtų pakeisti Teisingumo Teismui pateiktų klausimų tvarką ir pradėti nuo antrojo, nes atsakymas į jį nedelsiant
         reikalingas pagrindinei bylai išspręsti.
      
      A –    Dėl antrojo prejudicinio klausimo
      28.   Nyderlandų vyriausybė, Komisija ir pats prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas sutinka, kad Reglamento Nr. 1423/95
         4 straipsnio 1 ir 2 dalys negalioja; jie nemato jokio esminio skirtumo tarp šių nuostatų ir 1995 m. birželio 28 d. Komisijos
         reglamento (EB) Nr. 1484/95, nustatančio išsamias papildomų importo muitų sistemos taikymo taisykles ir papildomus importo
         muitus paukštienos bei kiaušinių sektoriams bei kiaušinių albuminui ir panaikinančio Reglamentą Nr. 163/67/EEB(12), 3 straipsnio 1 ir 3 dalies nuostatų. Šios nuostatos buvo pripažintos negaliojančios 2001 m. gruodžio 13 d. Sprendimu Kloosterboer Rotterdam(13).
      
      29.   Pagal Reglamento Nr. 1423/95 4 straipsnio 1 ir 2 dalis cukraus rinkoje siuntos importo kaina, į kurią reikia atsižvelgti siekiant
         apmokestinti papildomu mokesčiu, yra tipinė kaina. CIF kaina įvežant į muitinės teritoriją, jei ji yra didesnė už atitinkamą
         tipinę kainą, taikoma tik suinteresuotajam asmeniui iš anksto padavus prašymą.
      
      30.   Reglamento Nr. 1484/95 3 straipsnio 1 ir 3 dalių nuostatos, kurios buvo pripažintos negaliojančios, taip pat nustato, kad
         CIF importo kainomis gali būti remiamasi, jeigu importuotojas dėl to pateikia oficialų prašymą su pagrindžiančiais dokumentais,
         o visais kitais atvejais turi būti atsižvelgiama į tipinę kainą, kuri taip tapo bendra taisykle(14).
      
      31.   Kaip jau minėjau(15), pareiga pateikti aiškų prašymą nustatant mokėtinus papildomus importo mokesčius taikyti CIF kainą negalioja dėl dviejų priežasčių:
      
      –       ji iš dalies pakeistame 1975 m. spalio 29 d. Tarybos reglamente (EEB) Nr. 2777/75(16) dėl bendro paukštienos rinkos organizavimo neturi pakankamo pagrindo
      
      –       ir ja yra pažeidžiama Urugvajaus raundo Sutarties dėl žemės ūkio 5 straipsnio 1 dalis(17).
      
      32.   Tos pačios dvi priežastys lemia Reglamento Nr. 1423/95 4 straipsnio 1 ir 2 dalių negaliojimą(18), nes:
      
      –       pirma, jos pažeidžia iš dalies pakeisto atitinkamo pagrindų reglamento, t. y. Reglamento Nr. 1785/81, 15 straipsnio 3 dalį,
         pagal kurią importo kainos, kuriomis remiantis nustatomas papildomas mokestis, kyla iš atitinkamos siuntos CIF kainos,
      
      –       antra, jos pažeidžia Sutarties dėl žemės ūkio 5 straipsnio 1 dalies b punktą ir 5 dalį, kuria yra leidžiama nustatyti papildomą
         mokestį, jeigu kaina, kuria to produkto importuojamas kiekis gali patekti į muitinės teritoriją, nustatyta atitinkamos siuntos CIF importo kainos, išreikštos vietine valiuta, pagrindu, krinta žemiau slenkstinės kainos(19).
      
      33.   Be to, Komisija Teisingumo Teisme pripažino, kad pradėjo procedūrą, būtiną ginčijamai nuostatai pakeisti.
      34.   Iš to, kas išdėstyta, neabejotinai reikia daryti išvadą, kad Reglamento Nr. 1423/95 4 straipsnio 1 ir 2 dalys negalioja dėl
         tos pačios priežasties kaip ir nuostata, dėl kurios buvo priimtas sprendimas Kloosterboer Rotterdam. Taigi turi kilti tos pačios pasekmės, t. y. nuostata turi būti pripažinta negaliojanti.
      
      B –    Dėl pirmojo prejudicinio klausimo
      35.   Įsitikinęs, kad pagrindinėje byloje nagrinėjamas teisės aktas negalioja, galėčiau į šį pirmąjį klausimą neatsakyti, nes paskesnis
         jo nagrinėjimas yra visai nenaudingas. Jį nagrinėjant kyla pavojus iškreipti Teisingumo Teismo funkciją – bendradarbiauti
         su nacionaliniais teismais siekiant skatinti valstybėse narėse vienodai taikyti Bendrijos teisę, o ne rengti patariamąsias
         nuomones bendrais ar hipotetiniais klausimais(20).
      
      36.   Tačiau toks požiūris atrodo pernelyg formalus ir menkai suderinamas su pedagoginio pobūdžio Teisingumo Teismo elgesiu, sukurtoje
         gausioje praktikoje paskatinusiu tiksliau apibrėžti Teisingumo Teismo jurisdikciją priimti prejudicinius sprendimus. Net darydamas
         prielaidą, kad tuo atveju, kai nėra pagrįstų abejonių dėl teisės akto galiojimo, nes teismo praktikoje yra atitinkamų precedentų,
         prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikiančiam teismui nereikia žinoti pareigos pateikti prejudicinį klausimą dėl galiojimo
         taikymo ribų, dilema, su kuria jis susiduria pagrindinėje byloje, nėra hipotetinio pobūdžio. Nėra absurdiška prielaida, esą
         College van Beroep savo antrąjį klausimą suformulavo, kad išvengtų būtinybės teikti naują prašymą priimti prejudicinį sprendimą, jei Teisingumo
         Teismas be išlygų patvirtintų daug kartų pabrėžtą pareigą prieš pripažįstant Bendrijos aktą negaliojantį visais atvejais kreiptis
         į jį. Šią pareigą sušvelninus būtų gerokai sutrumpintas procesas ir patvirtinta nacionalinio teismo atsakomybė pagal Bendrijos
         teisę. Taigi toks sušvelninimas būtų visiškai suderinamas su geru teisingumo administravimu Europos Sąjungoje.
      
      37.   Apibendrindamas manau, kad Teisingumo Teismas turėtų atsakyti į prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo pirmąjį
         klausimą, taip parodydamas išskirtinę drąsą ir atsakomybės suvokimą(21).
      
      38.   Tiek Nyderlandų vyriausybė, tiek Komisija mano, kad Teisingumo Teismas turi išimtinę jurisdikciją Bendrijos institucijų aktą
         pripažinti negaliojantį. Jos atsargiai vertina mintį sprendime Cilfit ir kt. leidžiamą išimtį taikyti ir galiojimo klausimų srityje, nes, jų nuomone, tai turi daugiau trūkumų nei pranašumų.
      
      39.   Nyderlandų vyriausybė pažymi pavojų, kad tam tikrų valstybių narių teismų pozicija gali būti labai skirtinga ir kels grėsmę
         Bendrijos teisės sistemos vientisumui bei jos reikalaujamam teisiniam saugumui. Be to, ji primena, kad nacionalinis teismas
         yra įgaliotas tam tikromis sąlygomis imtis laikinųjų priemonių siekiant sustabdyti Bendrijos akto, kurį jis laiko negaliojančiu,
         poveikį.
      
      40.   Komisija lygina argumentus už sprendimo Foto-Frost(22) keitimą ir prieš jį bei pažymi, kad argumentai prieš keitimą yra labiau įtikinami.
      
      41.   Akivaizdu, kad klausimas yra svarbus, nes jei atsakymas bus teigiamas, gerokai pasikeis teismų praktika. Jei būtų pripažinta,
         kad tokiais atvejais, koks pagrindinėje byloje, nacionaliniai teismai gali pripažinti, kad tam tikri Bendrijos aktai negalioja,
         tai reikštų Teisingumo Teismo išimtinės jurisdikcijos, kurią jis šioje srityje pasiliko minėtame sprendime Foto-Frost, pabaigą.
      
      42.   Taigi siekiant rasti tinkamą sprendimą turi būti išnagrinėta, ar College van Beroep nagrinėjamos bylos faktinės aplinkybės ir teisinis pagrindas pateisina teismų praktikoje nuo devintojo dešimtmečio – laikotarpio,
         kai Europos Sąjungos geopolitinė padėtis buvo kitokia ir kai didelė dalis tikslų, nulėmusių prejudicine procedūra pagrįsto
         bendradarbiavimo įtvitinimą, dar nebuvo pasiekta, – galiojančių principų pakeitimą.
      
      43.   Prieš nagrinėjant, kiek bylos teisinis ir faktinis pagrindas leidžia nustatyti naują minėto Teisingumo Teismo išimtinės jurisdikcijos
         principo išimtį, pirmiausia reikia apžvelgti teismo praktiką. 
      
      1.      Sprendimo Cilfit ir kt. nagrinėjimas ir kritika
      
      44.   EB 234 straipsnis Teisingumo Teismo ir valstybių narių teismų bendradarbiavimo mechanizmą reglamentuoja taip, kad pagal šio straipsnio
         antrąją pastraipą nacionaliniai teismai gali pateikti Teisingumo Teismui prejudicinius klausimus, o pagal jo trečiąją pastraipą,
         jei jų sprendimai pagal nacionalinę teisę negali būti toliau apskundžiami, jie turi kreiptis su šiais klausimais į Teisingumo
         Teismą.
      
      45.   Nagrinėdamas ginčus, su kuriais jam teko susidurti, Teisingumo Teismas patikslino šio principo taikymo sritį: pirma, jis tiksliau
         apibrėžė šią nacionalinių teismų, kurių sprendimas negali būti apskundžiamas, pareigą, atrodančią besąlygišką; antra, jis
         išskyrė nagrinėjamo dalyko teisinę tvarką, atsižvelgiat į tai, ar klausimas susijęs su Bendrijos akto aiškinimu, ar galiojimu.
         
      
      46.   Kalbant apie nacionalinių teismų, kurių sprendimas negali būti apskundžiamas, pareigą, Bendrijos teismų praktikoje nuostatos
         griežtumas buvo sušvelnintas keliais atžvilgiais, nustačius tam tikras išimtis, kurios bus nurodytos toliau, kad būtų geriau
         suprantama šio prašymo priimti prejudicinį sprendimą reikšmė. 
      
      47.   Pirma, sprendime Da Costa en Schaake ir kt.(23) Teisingumo Teismas nustatė šio reikalavimo ribą, atleisdamas nacionalinius teismus nuo jų pareigos vykdymo, kai pateikiamas
         klausimas yra materialiai tapatus klausimui, dėl kurio analogiškoje byloje jau yra priimtas prejudicinis sprendimas(24). Ši teorija grindžiama nuomone, kad Teisingumo Teismui išaiškinus Bendrijos nuostatą netenka prasmės pareiga jam pateikti
         naujus klausimus dėl tos pačios normos išaiškinimo(25).
      
      48.   Šiuo atžvilgiu, t. y. siekiant apriboti nacionalinių teismų, kurių sprendimas negali būti apskundžiamas, pareigą kreiptis
         į Teisingumo Teismą su prejudiciniu klausimu, ypatingas dėmesys atkreiptinas į sprendimą Cilfit ir kt., kuriame atvejų, kada šie teismai yra atleidžiami nuo pareigos kreiptis į Teisingumo Teismą pagalbos, sąrašas yra papildomas
         atvejais, kai Teisingumo Teismas išsprendė nagrinėjamą teisės klausimą kitokio pobūdžio procese, net jei „bylos klausimai
         nėra visiškai tapatūs“(26). Be to, nuo šio sprendimo priėmimo prie tokių atvejų priskiriami atvejai, kai aukščiausi valstybių narių teismai nemano,
         kad išaiškinimo klausimas yra svarbus bylai(27), ir kai tinkamas Bendrijos teisės taikymas yra toks akivaizdus, jog dėl to negali kilti jokių pagrįstų abejonių dėl iškilusio
         klausimo sprendimo būdo. Galiausiai Teisingumo Teismas reikalauja, kad prieš nuspręsdamas, jog tai yra toks atvejis, nacionalinis
         teismas būtų įsitikinęs, kad tai yra taip pat akivaizdu kitų valstybių narių teismams ir Teisingumo Teismui(28).
      
      49.   Išsamiau nagrinėjant praktinius sprendimo Cilfit ir kt. aspektus paaiškėja, kad griežtai laikydamasis jo nustatytų principų nacionalinis teismas turėtų imtis empirinio kitų 24 valstybių
         narių teisės sistemų nagrinėjimo, kad įsitikintų, jog visi kitų valstybių teismai patvirtins tinkamą Bendrijos normų taikymą.
      
      50.   Be to, sprendime Cilfit ir kt. buvo pabrėžti aiškinimo srities reikalavimai, susiję su Bendrijos teisei būdingais požymiais: pirma, joje yra vartojama
         sava terminija ir ji ne visada atitinka tas pačias sąvokas skirtingose nacionalinėse teisėse(29); antra, kiekviena nuostata turi būti nagrinėjama savo kontekste ir aiškinama atsižvelgiant į visas atitinkamas nuostatas,
         jos tikslus ir raidą(30).
      
      51.   Sprendime Cilfit ir kt. taip pat buvo atkreiptas dėmesys į Bendrijos teisės, rašomos keliomis kalbomis, kurių dabar yra 20, daugiakalbystę ir aiškiai
         priminta, kad versijos skirtingomis kalbomis turi vienodą galią(31).
      
      52.   Todėl siūlomo „patikrinimo“ buvo neįmanoma įgyvendinti tuo laiku, kai jis buvo nustatytas, o 2005 metais jis pasirodė neatitinkantis
         realybės ir jo priėmimą nulėmusių istorinių tikslų, t. y. nutraukti pernelyg dažną aiškaus akto teorijos taikymą tam tikruose
         valstybių narių teismuose, kurių sprendimai negali būti apskundžiami.
      
      53.   Tai, kad iš tikrųjų buvo neįmanoma taikyti „metodo Cilfit“, padeda suprasti, kad tais retais vėlesniais atvejais, kai buvo remiamasi šiuo metodu, Teisingumo Teismas prašymą priimti
         prejudicinį sprendimą pateikusiam teismui tik primindavo formuluotę, jog tinkamas Bendrijos teisės taikymas turi būti toks
         akivaizdus, kad dėl to „negali kilti jokių pagrįstų abejonių“(32). Įdomu, kad Teisingumo Teismas visiškai nemini išankstinės sąlygos, pagal kurią nacionalinis teismas turi įsitikinti, jog
         kitų valstybių narių teismai ir pats Teisingumo Teismas ginčijamą nuostatą supranta visiškai vienodai. 
      
      54.   Toks nutylėjimas, atsiradęs ne dėl aplaidumo, yra ir „Informacijoje dėl nacionalinių teismų prašymų priimti prejudicinį sprendimą
         pateikimo“ – tiek jos ankstesnėse, tiek naujausioje redakcijoje(33). Pirmojoje šis reikalavimas nėra minimas, šiuo atžvilgiu nėra jokios nuorodos ir naujųjų gairių 11–14 punktuose, susijusiuose
         su prašymu priimti prejudicinį sprendimą dėl išaiškinimo.
      
      55.   Nors šie patarimai yra visiškai informacinio pobūdžio ir neturi jokio norminamojo poveikio, vis dėlto atrodo keista, kad Teisingumo
         Teismas visada griežtai vertina šį reikalavimą, nors pats patarimuose, kuriuos dosniai dalija nacionaliniams teismams, siekdamas
         pagerinti prejudicine procedūra pagrįsto bendradarbiavimo mechanizmą, nedaro net ir trumpos nuorodos į šiuos reikalavimus.
         Jei iš tikrųjų jis šiam reikalavimui teiktų tiek svarbos, kiek sprendime Cilfit ir kt., būtų logiška, kad jis paskelbtų savo požiūrį, ypač tokio pobūdžio dokumentuose. 
      
      56.   Džiaugiuosi matydamas, kad kiti generaliniai advokatai pritaria mano nuomonei. Konkrečiai kalbant, generalinis advokatas F.
         Jacobs savo išvadoje byloje Wiener SI(34) pažymėjo, kad sprendimas Cilfit ir kt. iš tikrųjų negali įpareigoti nacionalinių teismų bet kokios Bendrijos nuostatos nagrinėti visomis Bendrijos oficialiosiomis
         kalbomis – šiuo metodu pats Teisingumo Teismas naudojasi retai, nors ir turi šiam tikslui labiau pritaikytą infrastruktūrą.
         Priešingai, daugybės kalbinių versijų buvimas yra dar viena priežastis aiškinant Bendrijos nuostatas ne taikyti tik pažodinį
         aiškinimo metodą, o daugiau svarbos teikti ES sutarties bendram kontekstui ir struktūrai bei jos dalykui ir tikslui(35).
      
      57.   Ir generalinis advokatas A. Tizzano savo išvadoje byloje Lyckeskog(36) pasirinko tokį sprendimo CILFIT ir kt. aiškinimą, kad nacionalinis teismas, prieš nuspręsdamas, jog nėra jokių pagrįstų abejonių, turi būti ypač atsargus. 
      
      58.   Atsižvelgdamas į visus šiuos argumentus, Teisingumo Teismas turi prisiimti atsakomybę ir persvarstyti sprendimą Ciflit ir kt. arba bent jau patikslinti jo turinį, kad jis atitiktų laikotarpio reikalavimus, nes tik mažiau griežtas sprendimo aiškinimas
         atitiktų teismų bendradarbiavimo reikalavimus; šiuo požiūriu reikia atsižvelgti į tai, kad nuo 1983 m. Bendrijos teisės išmanymo
         lygis nacionaliniuose teismuose gerokai pakilo. Po 22 taikymo metų reikia peržiūrėti teismų praktiką, kuri aiškiai apibrėžtu
         Bendrijos istorijos laikotarpiu atliko savo užduotį, bet nebeatitinka Bendrijos teisės sistemos raidos. 
      
      59.   Be to, argumentai, susiję su numatomu bylų Teisingumo Teisme padaugėjimu įstojus naujoms valstybėms ir jo apkrovimu dėl sprendimo
         Cilfit ir kt. griežto taikymo, palaiko sprendimus, kuriais tam tikra kompetencija vėl būtų suteikta nacionaliniams teismams. Iš esmės
         pertvarkius prejudicine procedūra pagrįstą bendradarbiavimą, tinkamai aiškinant EB 234 straipsnį greičiausiai būtų padėta
         Teisingumo Teismui dėmesį sutelkti į bylas, kuriose keliamas bendros svarbos klausimas, ir tai būtų palankiau jo paties praktikai(37).
      
      2.      Sprendimo Foto-Frost teorija
      
      60.   Teisingumo Teismas pakeitė nacionalinių teismų, numatytų EB 234 straipsnio antrojoje pastraipoje, galimybę kreiptis su prejudiciniu
         klausimu, tam tikrais atvejais pavertęs ją pareiga, panašia į teismų, kurių sprendimas negali būti apskundžiamas, pareigą.
         Konkrečiau kalbant, minėtas sprendimas Foto-Frost atėmė iš nacionalinių teismų, kurių sprendimai pagal nacionalinę teisę gali būti apskundžiami, „įgaliojimus Bendrijos teisės
         aktus pripažinti negaliojančius“(38).
      
      61.   Šio sprendimo motyvai yra tokie žinomi, kad jų nereikia kartoti; pakanka tik priminti bendrais bruožais.
      62.   Visų pirma Teisingumo Teismas nurodo pavojų, kad valstybių narių teismai gali esant pripažinti negaliojančius skirtingus Bendrijos
         aktus ir tai gali pakenkti Bendrijos teisės sistemos vientisumui, pažeidžiant pagrindinį teisinio saugumo reikalavimą(39); toliau jis nurodo Sutartyje nustatytos teisminės apsaugos sistemos, kurioje teisėtumo priežiūra Europos Sąjungoje yra patikėta
         Teisingumo Teismui, darnumą(40); galiausiai jis tvirtina, kad pagal Protokolo dėl Teisingumo Teismo statuto 20 straipsnį Teisingumo Teismui labiau tinka
         priimti sprendimą dėl šių aktų galiojimo, nes ši nuostata suteikia institucijoms teisę ginti savo teisės aktų galiojimą(41) Liuksemburge nagrinėjamose bylose.
      
      63.   Taip pat pažymėtina, kad sprendimas Hoffmann-La Roche(42), priimtas prieš sprendimą Foto-Frost, atleido nacionalinį teismą nuo pareigos kreiptis į Teisingumo Teismą su procedūroje dėl laikinųjų apsaugos priemonių kilusiu
         klausimu dėl išaiškinimo arba galiojimo, jei šalys turi galimybę pradėti bylos nagrinėjimą iš esmės, kai laikinai išspręstas
         klausimas gali būti peržiūrėtas ir dėl jo gali būti pateiktas prejudicinis klausimas(43). Reikia pažymėti, kad sprendime Foto-Frost taip pat yra sutinkama su tokiu atveju kaip su vienintele pareigos pateikti Teisingumo Teismui klausimus dėl galiojimo (19 punktas)
         išimtimi, tačiau, kitaip nei daro generalinis advokatas F. Mancini savo išvadoje(44), jame visiškai nesiremiama sprendimu Hoffmann-La Roche.
      
      64.   Savo ruožtu sprendime Zuckerfabrik Süderdithmarschen ir Zuckerfabrik Soest(45) nacionaliniams teismams buvo pripažinta galimybė nurodyti sustabdyti nacionalinio administracinio akto, priimto pagal Bendrijos
         reglamentą, galiojimą. Be jokios abejonės, reikalavimai, taikomi tariamai negaliojančio akto galiojimui sustabdyti, griežtai
         riboja šią galimybę; iš esmės reikia, kad nacionalinis teismas turėtų rimtų abejonių dėl šio akto galiojimo, būtų būtina greitai
         reaguoti, prašymą pateikusias asmeniui grėstų rimta ir neatitaisoma žala ir būtų tinkamai atsižvelgta į Bendrijos interesus(46).
      
      65.   Vėlesnėje teismų praktikoje dar buvo papildytas atvejų, kai gali būti paskirtos laikinosios priemonės, kartu pateikiant prašymą
         priimti prejudicinį sprendimą, sąrašas. Pavyzdžiui, pagal sprendimą Atlanta Fruchthandelsgesellschaft ir kt. I(47) EB 249 straipsnis neatima iš nacionalinių teismų įgaliojimų taikyti laikinąsias priemones siekiant sutvarkyti ar reglamentuoti
         teisines situacijas arba teisinius santykius, pažeistus nacionaliniu aktu, grindžiamu Bendrijos reglamentu, kurio galiojimas
         yra ginčijamas. 
      
      3.      Pagrindinė byla atsižvelgiant į sprendimus Cilfit ir kt. ir Foto-Frost
      66.   Priminus šias prielaidas reikia išnagrinėti, ar susidūręs su akivaizdžiu ginčijamo Bendrijos akto negaliojimu College van Beroep gali pripažinti jį esant negaliojantį, remdamasis aiškaus akto teorija pagal sprendimą Cilfit ir kt., nors sprendimas Foto-Frost jį įpareigoja kreiptis į Teisingumo Teismą su klausimu dėl galiojimo. Kad būtų pripažinta ši tam tikrų doktrinos atstovų
         iškelta galimybė(48), turi būti tenkinamos sprendimo Cilfit ir kt. sąlygos, tačiau neturi būti griaunami sprendimo Foto-Frost pagrindai. 
      
      67.   Iš esmės buvo įrodyta, kad prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas susidūrė su norma, kurios turinys – labai
         panašiame laiko ir materialiniame kontekste – sutampa su nuostatos, kuri sprendime Kloosterboer Rotterdam(49) buvo pripažinta negaliojanti, turiniu; taigi, kitais žodžiais kalbant apie sprendimą Cilfit ir kt., teisingas Bendrijos teisės taikymas yra toks akivaizdus, kad atsakymo į kilusį klausimą atžvilgiu dėl to negali kilti jokių
         pagrįstų abejonių. Nors formaliai tai yra atskiras Bendrijos aktas, galima remtis sprendimo Da Costa en Schaake ir kt. teorija, nes sprendimas Kloosterboer Rotterdam taip pat buvo priimtas byloje pagal EB 234 straipsnį. 
      
      68.   Taigi neatrodo absurdiška teigti, kad klausimai dėl Reglamento Nr. 1484/95 3 straipsnio 1 ir 3 dalių, ginčijamų byloje Kloosterboer Rotterdam, galiojimo ir Reglamento Nr. 1423/95 4 straipsnio 1 ir 2 dalių galiojimo, dėl kurio yra pateiktas šis prašymas priimti prejudicinį
         sprendimą, „materialiuoju požiūriu yra tapatūs“ sprendimo Da Costa en Schaake ir kt.(50), pagal kurį Nyderlandų teismas neprivalo pateikti klausimo Teisingumo Teismui, prasme. 
      
      69.   Be to, visi šie dviejų bylų sutapimai sustiprina nuojautą, kad panašioje situacijoje joks nacionalinis teismas neturės abejonių
         dėl teisingo Bendrijos teisės taikymo, ypač dėl to, kad abiejose bylose ginčijamų straipsnių negaliojimo priežastis yra ta
         pati – Komisijos įgaliojimų viršijimas(51). 
      
      70.   Taigi tai yra paskutinė iš situacijų, numatytų sprendime Cilfit ir kt., nes yra ankstesnis paties Teisingumo Teismo sprendimas, kuriame pripažįstamas nuostatos, tapačios pagrindinėje byloje ginčijamai
         nuostatai, neteisėtumas, ir tai tenkina griežčiausius aiškinimo reikalavimus pagal aiškaus akto teoriją, t. y. tuos, kurie
         neleidžia jokio kitokio aiškinimo(52).
      
      71.   Pagrindinėje byloje Bendrijos normos negaliojimas atitinka sprendime Cilfit ir kt. nustatytus kriterijus.
      
      72.   Tačiau šios aplinkybės nepakanka, kad Nyderlandų teismui būtų leista nepateikus įprasto prašymo priimti prejudicinį sprendimą
         pripažinti šios normos trūkumus, nes jis turi veikti atsižvelgdamas taip pat ir į sprendimo Foto-Frost mintį. 
      
      73.   Pirma, kalbant apie vienodo Bendrijos teisės taikymo užtikrinimą, nacionalinio teismo priimtas sprendimas dėl negaliojimo
         mus dominančiu atveju, kai yra susiduriama su sprendimu, panašiu į Teisingumo Teismo sprendimą, visiškai negali sukelti pavojaus
         pažeisti Bendrijos teisės vientisumą. 
      
      74.   Manau, jog, atsižvelgiant į bylos ypatumus, kurie, be abejo, būdingi nedaugeliui bylų, neteisėtumas yra toks akivaizdus, kad
         joks valstybės narės teismas nuo šio kriterijaus nenutols. Be to, bylos aplinkybės iki minimumo sumažina, net visiškai panaikina,
         pavojų, kad nacionaliniai teismai priims nesuderinamus sprendimus.
      
      75.   Antra, kalbant apie Sutarties sukurtos teisminės apsaugos sistemos darnumą, iš sprendimo Foto-Frost 16 ir 17 punktų matyti, kad Teisingumo Teismas suteikė sau išimtinę jurisdikciją panaikinti Bendrijos institucijų aktus ir
         kad įgaliojimai, kurie yra jam suteikti pagal EB 230 straipsnį, turi būti papildyti įgaliojimu pripažinti šių aktų negaliojimą,
         kai toks klausimas iškeliamas nacionaliniame teisme. Taigi atrodo neginčijama, kad istoriniu laikotarpiu, 1987 m., Teisingumo
         Teismas nenori dalytis šia prerogatyva su nacionaliniais teismais, nepaisant EB 234 straipsnio formuluotės; pagal šį straipsnį
         jiems aiškiai yra pavedama ši užduotis ir kreiptis su prejudiciniu klausimu įpareigojami tik tie teismai, kurių sprendimas
         negali būti apskundžiamas ir su kuriais yra susijęs tikrasis skirtingo Bendrijos teisės taikymo pavojus. 
      
      76.   Be to, ankstesnis sprendimas Foto-Frost patvirtino kiekvieno Bendrijos akto galiojimo prezumpciją, kol Teisingumo Teismas jo nepripažino negaliojančio(53); taigi akivaizdus akto neteisėtumas reiškia, kad šiuo požiūriu yra Teisingumo Teismo sprendimas(54).
      
      77.   Trečia, mintis, kad Teisingumo Teismas laikosi geriausių pozicijų sprendimui dėl Bendrijos aktų galiojimo priimti, atsižvelgiant
         į tai, kad jo statuto 20 straipsnis leidžia Bendrijos institucijoms įstoti į bylą šių aktų galiojimui apginti(55), atrodo kritikuotina, nes nacionalinėse procesinėse normose lyg ir nėra kliūčių tam, kad atitinkama institucija dalyvautų
         teisme, kai yra ginčijamas vieno iš jos aktų galiojimas, nei tam, kad jos dalyvavimo procese pareikalautų teismas. 
      
      78.   Taigi, jei Teisingumo Teismas pripažintų nacionaliniam teismui galimybę pripažinti Bendrijos akto negaliojimą, atrodo, būtų
         normalu nustatyti sąlygą, kad jį priėmusi institucija galėtų dalyvauti procese(56).
      
      79.   Esu linkęs manyti, kad Teisingumo Teismas monopolį panaikinti Bendrijos aktus sau suteikė daugiau iš baimės atidaryti galiojimo
         klausimų Pandoros skrynią nei dėl pavojaus, būdingo tokioms byloms kaip nagrinėjamoji CollegevanBeroep; taigi reikia išsamiau panagrinėti Sutartyje įtvirtintą teismų bendradarbiavimo sistemą, kad būtų rasta galimybė pripažinti
         šią teisę nacionaliniams teisėjams.
      
      4.      Apmąstymai dėl sprendimo Foto-Frost atsižvelgiant į EB 234 straipsnyje įtvirtintą teismų bendradarbiavimo mechanizmą
      
      80.   Kadangi yra keliamas klausimas dėl sprendimo Foto-Frost, ši byla buvo paskirta Didžiajai kolegijai; turint omenyje sprendimo svarbą reikėtų, kad vykstant procesui būtų papildomai
         surengtas posėdis, siekiant Teisingumo Teismui iškilusią dilemą išsamiau išnagrinėti dalyvaujant visoms valstybėms narėms
         ir Bendrijos institucijoms; tai leistų išplėsti bylos nagrinėjimą ir suteiktų jam diskursyvumo(57), būtino, kai yra nagrinėjamas jurisdikcijos pasiskirstymas Sąjungoje tarp Teisingumo Teismo ir nacionalinių teismų(58). Taip kita linkme nukreipiant proceso struktūros koncepciją būtų padaryta pažanga gerinant nagrinėjimą ir ieškant sprendimo
         vykstant daugiašaliam dialogui, neatsiejamam nuo Europos realybės ir sukuriančiam pasitikėjimą teismams bendradarbiaujant
         pagal EB 234 straipsnį. Pasireiškus mažiausiam nepaklusnumo ženklui, Teisingumo Teismas visada galėtų perimti nacionaliniam
         teismui perleistą jurisdikciją, kaip atsitiko Sizifui: vieną kartą sugrąžintas į gyvenimą, jis Hermio ranka buvo grąžintas
         į Hadą(59). Teisingumo Teismas nusprendė taip neišplėsti proceso: jei jam trūko tam tikrų elementų savo praktikai pakeisti, jis bet
         kuriuo atveju galėjo nuspręsti pradėti žodinę proceso dalį.
      
      81.   Visų pirma pažymėtina, kad sprendime Foto-Frost Teisingumo Teismas suteikė sau jurisdikciją, be jokio pagrindimo EB 234 straipsnio formuluotėje(60), įtvirtinęs pareigą kreiptis su prašymu priimti prejudicinį sprendimą tais atvejais, kai Sutarties autoriai numato tik galimybę(61); taip pat jis pripažįsta sau išimtinę jurisdikciją prižiūrėti Bendrijos aktų galiojimą nacionalinių teismų sąskaita(62). Vieną dieną upė grįš į savo vagą, ir nacionalinis teismas susigrąžins vaidmenį, kuriuo jis teismų bendradarbiavimo srityje
         turi dalytis su Teisingumo Teismu, nebeatlikdamas dispečerio vaidmens, kuris buvo jam skirtas dėl Liuksemburgo Teisingumo
         Teismo globėjiško mąstymo.
      
      82.   Ši byla galėtų padėti pertvarkyti abipusę atsakomybę, jeigu Teisingumo Teismas įrodytų pakankamą brandą, kad aiškaus akto
         teoriją, įtvirtintą sprendime Cilfit ir kt. prejudicinio klausimo dėl išaiškinimo atžvilgiu, pritaikytų klausimui dėl galiojimo.
      
      83.   Kita vertus, kiti doktrinos atstovai yra nutarę skaityti šį sprendimą tarp eilučių, nustačius kitą prasmę nei toji, kuri matyti
         perskaičius pirmą kartą(63).
      
      84.   Iš tikrųjų, nors sprendimas Cilfit ir kt. įtvirtino nagrinėjamą teoriją klausimo dėl išaiškinimo atžvilgiu, jo rezoliucinėje dalyje aukščiausios instancijos nacionaliniai
         teismai yra raginami būti apdairūs, kai nagrinėja klausimą, susijusį su Bendrijos teisės aiškinimu arba taikymu(64). Kad ir kaip būtų, aiškaus akto teorija dėl labai griežtų jai nustatytų kriterijų tampa tokia abstrakti, kad atsiduria teorinio
         simbolizmo pasaulyje(65).
      
      85.   Taip pat nėra priežasčių iš anksto atmesti mintį, kilusią anksčiau, nei buvo priimti sprendimai Cilfit ir kt. ir Foto-Frost, kad yra akivaizdžiai neteisėti aktai(66), kuriuos dėl šios priežasties nacionalinis teismas pripažintų niekinius arba negaliojančius ir nereikėtų kreiptis į Teisingumo
         Teismą, be kita ko, tokiomis aplinkybėmis kaip šioje byloje.
      
      86.   Šios jurisdikcijos grąžinimas nacionaliniams teismams pagal Sutarties formuluotę ir esmę, net ir taikomas tik tokiais atvejais,
         tai yra pripažįstant akivaizdžiai negaliojančio akto teoriją klausimo dėl galiojimo atžvilgiu, būtų palankus teismų dialogui,
         grindžiamam abipuse pagarba kiekvieno prerogatyvoms(67).
      
      87.   Be to, sprendimo Foto-Frost 17 punkte, siekiant pateisinti išimtinės jurisdikcijos pripažinti Bendrijos aktus esant negaliojančius suteikimą Teisingumo
         Teismui, yra naudojamas argumentas, kad EB 230 straipsnis jam suteikia šią jurisdikciją, kaip ir ieškiniams dėl panaikinimo.
         Tačiau Teisingumo Teismo monopolis nagrinėjant šiuos ieškinius buvo teisingai kritikuojamas, nes jis nekyla iš šios nuostatos
         žodžių(68). Logiška, kad jei laikoma, jog EB 234 straipsnis leidžia nacionaliniams teismams neigti šių aktų galiojimą, EB 230 straipsnyje
         nereikia jokios nuorodos į šią išimtinę Bendrijos teismo kompetenciją. 
      
      88.   Be to, jei būtų be reikalo išsaugota pareiga kreiptis į Teisingumo Teismą su prejudiciniu klausimu tokiu atveju kaip bendrovės
         Gaston Schul byloje, kai norma yra akivaizdžiai negaliojanti, tai liudytų apie pernelyg didelį formalizmą, blogai suderinamą su tinkamo
         teisingumo administravimo principu. Šiomis aplinkybėmis išryškėja College van Beroep pastabų dėl proceso ekonomijos reikšmė.
      
      89.   Nacionaliniam teismui negalima skirti tokios beprasmės bausmės kaip Sizifui. Albert Camus pateiktas šio personažo suvokimas
         turbūt yra įžvalgiausias – jis laiko jį „absurdo herojumi“(69), nes nėra baisesnės bausmės nei beprasmiškas ir beviltiškas darbas; tačiau savo kūrinio pabaigoje jis yra tikras, kad Sizifas
         „pranoksta savo lemtį. Jis tvirtesnis už savo akmenį“(70), ir jį išgelbsti jo sąmoningumas(71). „Įžvalgumas, kuris turėtų tapti jo kančia, sykiu tampa jo pergale“(72).
      
      90.   Baigiant nagrinėjimą pažymėtina, kad, skirtingai nuo to, kas teismų praktikoje nutiko kitoms iniciatyvoms, kurios pamažu buvo
         įtrauktos į Sutartis, sprendimas Foto-Frost nepaveikė Bendrijos teisės aktų leidėjo, kuris praleido įvairias progas, visų pirma Mastrichto, Amsterdamo ir Nicos sutartis,
         taip pat Sutartį dėl Konstitucijos Europai (Sutartis pasirašyta 2004 m. spalio 29 d.; įsigaliojimas yra numatytas 2006 m.
         lapkričio 1 d., jeigu, kaip numatyta, valstybės narės ją ratifikuos), neįtraukęs šio Teisingumo Teismo įnašo į viršvalstybinius
         Sąjungos aktus. Ši tyla parodo labai daug ir verčia manyti, kad taip dirbtinai sukurtas monopolis yra nepriimtinas.
      
      91.   Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, manau, kad atsakymu į pirmąjį klausimą, kurį Teisingumo Teismui pateikė Nyderlandų teismas,
         valstybių narių teismams, esant tokio pobūdžio aplinkybėms kaip nagrinėjamosios, turi būti pripažinta galimybė netaikyti Bendrijos
         akto, kurio galiojimas yra ginčijamas. Mano įsitikinimas, kad siūlomas sprendimas nekelia jokio pavojaus Bendrijos teisės
         vientisumui, galiausiai grindžiamas tuo, kad nacionaliniai teismai, turėdami menkiausią abejonę, pasinaudos savo „išminties
         menu“(73) ir verčiau rinksis pateikti prašymą priimti prejudicinį sprendimą.
      
      VI – Išvada
      92.   Atsižvelgdamas į šių samprotavimų visumą, siūlau Teisingumo Teismui taip atsakyti į College van Beroep voor het bedrijfsleven klausimus:
      
      „1.      EB 234 straipsnio trečiojoji pastraipa nereikalauja, kad joje minimas nacionalinis teismas pateiktų Teisingumo Teismui prejudicinį
         klausimą dėl institucijų akto galiojimo; šis teismas gali netaikyti akto, kai pats Teisingumo Teismas jau yra pripažinęs kitą
         panašų aktą negaliojantį ir nagrinėjamas aktas negalioja dėl tų pačių priežasčių.
      
      2.      1995 m. birželio 23 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1423/95, nustatančio išsamias cukraus sektoriaus produktų, išskyrus melasą,
         importo įgyvendinimo taisykles, 4 straipsnio 1 ir 2 dalys negalioja, nes numato, kad šiame straipsnyje nurodytas papildomas
         mokestis turi būti iš esmės nustatytas remiantis tipine kaina.“
      
      1 –	Originalo kalba: ispanų.
      
      2 –	1987 m. spalio 22 d.
         							Sprendimas (314/85, Rink. p. 4199).
      
      3 –	Jau Homero „Iliadoje“ yra tam tikrų nuorodų į vėjų dievo Ajolo sūnų Sizifą „gudriausią žmogų“ (Homeras. „Iliada“, vert.
         Antanas Dambrauskas, Vaga, 1981, Vilnius. VI giesmė, 153 eilutė). Tačiau pirmasis jo kančios aprašymas yra „Odisėjos“ XI giesmės 593–600 eilutėse,
         Ulisui apsilankius Hado karalystėje:
      
      
         							„Ten ir Sisifą mačiau aš, vargstantį vargą be galo. Plušo su akmeniu jis, plačiai už kraštų įsitvėręs. Net įsirežęs
         žmogus darbavosi rankom ir kojom, risdamas uolą į kalną, ir kai jau galėjo atrodyt viršų pasiekęs, bemat – pusiausvyrą pameta
         vargšas, ir kaip griaustinis akmuo atgal į pakalnę nudunda. Vėl tada griebiasi darbo, ir visąlaik prakaitas karštas sruvo
         jo kūnu stambiu, o galva gi dulkėse skęsta“(Homeras.
         							„Odisėja“, vert. Antanas Dambrauskas, Vaga, 1997, Vilnius,
         							p. 160).
      
      4 –	Esminė priežastis, dėl kurios Sizifas pateko į nemalonę, – jo plepumas, nes jis Azopui pranešė, kad Dzeusas pagrobė šio
         dukterį – nimfą Eginą, su kuria jis buvo sukūręs meilės idiliją vienoje iš Egėjo jūros salų. P. Brunel ir A. Bastian.
         							„Sisyphe et son rocher“,
         							Ed. Du Rocher, 2004, Monakas, p. 34 ir kt.
      
      5 –	Ši sąvoka reiškia prekių kainą, draudimo išlaidas ir transporto išlaidas (kaina, draudimas, frachtas). Muitinės teisėje
         ji atitinka FOB (free on board) kainą, kuri padengia prekių kainą kilmės šalyje kartu su realia transporto ir draudimo kaina iki patekimo į Bendrijos muitinės
         teritoriją vietos.
      
      6 –	Slenkstinė kaina, žemiau kurios gali būti taikomas prekybos apsaugos mechanizmas.
      
      7 –	Ol L 177, p. 4.
      
      8 –	Ol L 349, p. 105.
      
      9 –	Ol L 141, p. 16.
      
      10 –	Nustatytas 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2913/92 (Ol L 302, p. 1).
      
      11 –	1982 m. spalio 6 d.
         							Sprendimas (282/81, Rink. p. 3415). 
      
      12 –	Ol L 145, p. 47.
      
      13 –	C-317/99, Rink. p. I-9863.
      
      14 –	Nurodyto sprendimo KloosterboerRotterdam 31 punktas.
      
      15 –	2001 m. gegužės 2 d. išvada nurodytoje byloje KloosterboerRotterdam.
      
      16 –	Ol L 282, p. 77.
      
      17 –	Sutartis, esanti Sutarties, įsteigiančios Pasaulio prekybos organizaciją, IA priede ir Bendrijos vardu patvirtinta 1994 m.
         gruodžio 22 d. Tarybos sprendimu 94/800/EB dėl daugiašalių derybų Urugvajaus raunde (1986–1994) priimtų susitarimų patvirtinimo
         Europos bendrijos vardu jos kompetencijai priklausančių klausimų atžvilgiu (Ol L 336, p. 1).
      
      18 –	Kuris iš esmės atspindi tik vieną neatitikimą, susijusį su tarptautine sutartimi, kurios turinį atitinka pagrindų reglamentas.
      
      19 –	Lygi atitinkamo produkto vidutinei tipinei kainai.
      
      20 –	1995 m. gruodžio 15 d. Sprendimo Bosman
         								(C-415/93, Rink. p. I- 4921) 12 punktas ir 2002 m. kovo 21 d. Sprendimo CuraAnlagen
         								(C-451/99, Rink. p. I-3193) 26 punktas. 
      
      21 –	Šiuo atžvilgiu negaliu susilaikyti nepacitavęs eilučių, kuriomis Š. Bodleras pradėjo „Piktybės gėlių“ XI eilėraštį „Le
         Guignon“: „Tokiai sunkiai naštai pakelti reikia tavo drąsos, Sizife“ (Ch. Baudelaire, „Les fleurs du mal“, XI, Gallimard. La Pléiade, Paryžius, 1975, p. 17).
      
      22 –	Nurodytas sprendimas.
      
      23 –	1963 m. kovo 27 d. Sprendimas (28/62–30/62, Rink. p. 59). 
      
      24 –	Ten pat, p. 76.
      
      25 –	Ten pat, p. 75.
      
      26 –	Nurodyto sprendimo 14 punktas.
      
      27 –	Ten pat, 10 punktas.
      
      28 –	Ten pat, 16 punktas.
      
      29 –	Ten pat, 19 punktas.
      
      30 –	Ten pat,
         									20 punktas.
      
      31 –	Ten pat,
         									18 punktas.
      
      32 –	2001 m. gegužės 17 d. Sprendimo TNTTracoSpA
         									(C-340/99, Rink. p. I-4109) 35 punktas ir 2003 m. rugsėjo 30 d. Sprendimo Köbler
         									(C-224/01, Rink. p. I-10239) 118 punktas. 
      
      33 –	Atitinkamai 1996 m. birželio 18 d. ir 2005 m. kovo 8 d. Teisingumo Teismo informacija.
      
      34 –	Kurioje buvo priimtas 1997 m. lapkričio 20 d. Sprendimas (C-338/95, Rink. p. I-6495).
      
      35 –	Išvados byloje, minėtoje 34 išnašoje, 65 punktas.
      
      36 –	2002 m. birželio 4 d. Sprendimas (C-99/00, Rink. p. I-4839), ypač žr. išvados 75 punktą.
      
      37 –	Nurodytos išvados byloje Wiener SI 62 punkte pritariama šiam kriterijui.
      
      38 –	Nurodyto sprendimo 15 punktas.
      
      39 –	Ten pat.
      
      40 –	Ten pat, 16 punktas.
      
      41 –    
         									Ten pat, 18 punktas.
      
      42 –	1977 m. gegužės 24 d. Sprendimas (107/76, Rink. p. 957).
      
      43 –	Nurodyto sprendimo Hoffmann-La Roche 6 punktas.
      
      44 –	Išvada byloje Foto-Frost (Rink. 1987, p. 4211), ypač 6 punkto antroji pastraipa.
      
      45 –	1991 m. vasario 21 d. Sprendimas (C-143/88 ir C-92/89, Rink. p. I-415). 
      
      46 –	Ten pat, 33 punktas.
      
      47 –	1995 m. lapkričio 9 d. Sprendimas (C-465/93, Rink. p. I-3761).
      
      48 –	Pavyzdžiui, žr. J.-F. Couzinet. „Le renvoi en appréciation de validité devant la Cour de Justice des Communautés européennes“,
         Revue trimestrielle de droit européen, 1976, p. 660 ir kt., ypač p. 662.
      
      49 –	Nurodytas sprendimas.
      
      50 –	Minėtas šios išvados 47 punkte.
      
      51 –	Nurodyto sprendimo KloosterboerRotterdam 29 punktas.
      
      52 –	Dėl skirtingų aiškinimų ir jų skirtingo griežtumo kalbant apie šį reikalavimą sprendime CILFIT ir kt. žr. K. Lenaerts. „L’arrêt Cilfit“, Cahiers de droit européen, 1983, p. 471 ir kt., ypač p. 497.
      
      53 –	1979 m. vasario 13 d.
         									Sprendimas Granaria (101/78, Rink. p. 623).
      
      54 –	Tai mažiausia, kas matyti iš 1981 m. gegužės 13 d.
         									Sprendimo International Chemical Corporation (66/80, Rink. p. 1191).
      
      55 –	Nurodyto sprendimo Foto-Frost 18 punktas.
      
      56 –	P. Dyrberg. „La aplicación uniforme del derecho comunitario y las sentencias Cilfit y Foto-Frost“, Ordenamiento jurídico comunitario y mecanismos de tutela judicial efectiva, Vitoria, 1995, p. 247 ir kt., ypač p. 255.
      
      57 –	D. Sarmiento.
         									„Poder judicial e integración europea“, Garrigues y Thomson Civitas, Madridas, 2004, p. 334, gina šią mintį, kai bylos yra konstitucinio pobūdžio; be to, jis teigia, kad „vis labiau konstitucionalizuotose
         EB (ES) teisminės valdžios pertvarkymas, atitinkantis diskursyvų modelį, tapo būtinybe“.
      
      58 –	G. Isaac. „La modulation par la Cour de justice des Communautés européennes des effets dans le temps de ses arrêts d’invalidité“,
         Cahiers de droit européen, 1987, p. 444 ir kt., rašo, kad nėra reikalingesnės ir pavojingesnės
         									užduoties nei ta, kurią Teisingumo Teismas atlieka tikslindamas savo paties kompetencijos turinį.
      
      59 –	A. Camus.
         									„Sizifo mitas“, vert. Violeta Tauragienė, Baltos lankos, Vilnius, 2006, p. 124, pasakoja, kad Sizifas prieš mirtį neapdairiai įsigeidė išbandyti savo žmonos meilę. Liepė jai nelaidoti
         jo kūno, o numesti jį miesto aikštės viduryje. Sizifas patenka į pragarą. Ten pasipiktinęs dėl tokio paklusnumo, prieštaraujančio
         žmogaus meilei, gavo Plutono leidimą sugrįžti į žemę ir nubausti žmoną. Tačiau kai vėl išvydo šio pasaulio vaizdus, pasimėgavo
         vandeniu, saule, šiltu akmeniu ir jūra, nebepanoro grįžti į požemio tamsą. Negelbėjo nei raginimai, nei rūstūs grasinimai,
         nei įspėjimai. Dar daug metų gyveno Sizifas ant įlankos kranto, prie tviskančios jūros, tarp žemės šypsnių. Prireikė ypatingo
         dievų nuosprendžio. Merkurijus nusileido sučiupti narsuolio už pakarpos ir, atplėšęs jį nuo žemiškų džiaugsmų, jėga sugrąžino
         į požemio karalystę, kur jo jau laukė paruoštas akmuo. Minėti P. Brunel ir A. Bastian, p. 51, pažymi Camus latinizaciją, atliktą
         šiuo atžvilgiu, ir aiškina ją jo informacijos šaltiniais, ypač „Mythologie de Commelin“
         									ir „Grand Larousse“; tai paaiškina, kodėl jis renkasi Plutoną vietoj Hado, Merkurijų vietoj Hermio. Šie autoriai
         minėtame kūrinyje, p. 45–46, teigia, kad istoriją su nepalaidotu kūnu sugalvojo pats Sizifas, nes prieš mirtį jis paprašė
         žmonos jo nelaidoti, kad turėtų pretekstą grįžti į gyvųjų pasaulį. 
      
      60 –	A. Glaesner., „Die Vorlagepflicht unterinstanzlicher Gerichte im Vorabentscheidungsverfahren“, Europarecht,
         									Nr. 2/1990, p. 143 ir kt.; A. Barav. „Le renvoi préjudiciel communautaire“, Justices,
         									Nr. 6, 1997 m. balandis–birželis, p. 1 ir kt.; J. Pertek. „La pratique du renvoi préjudiciel en droit communautaire“,
         Paryžius, 2001, p. 78, net jei antrasis to neteigia taip griežtai. 
      
      61 –	Minėtas A. Barav, p. 5.
      
      62 –	Minėtas A. Barav, p. 6.
      
      63 –	H. Rasmussen. „The European Court’s Acte Clair Strategy in C.I.L.F.I.T. (Or: Acte Clair, of Course! But What does it Mean?)“,
         European Law Review,
         									Nr. 10/1984, p. 242 ir kt. 
      
      64 –	Minėtas H. Rasmussen, p. 259.
      
      65 –	Minėtas K. Lenaerts, p. 500; J. Boulouis, M. Darmon. „Contentieux communautaire“, Paryžius, 1997, p. 27.
      
      66 –	Kaip yra pažymėjęs minėtas J.-F. Couzinet, p. 659.
      
      67 –	Minėtas A. Barav, p. 1.
      
      68 –	Minėtas P. Dyrberg, p. 254.
      
      69 –	Minėtas A. Camus, p. 124.
      
      70 –	Minėtas A. Camus, p. 125.
      
      71 –	Tai galima pastebėti iš to, kaip yra vaizduojamas Sizifas. Nuostabiajame Ticiano paveiksle, eksponuojamame Prado muziejuje
         Madride, yra išryškintas akmens dydis ir herojaus pastangos jį išlaikyti, Sizifo galva susilieja su akmens nelygumais, kuriuose
         jis slepia savo užsispyrimą. Dar kartą reikia pacituoti Camus (minėtas veikalas, p. 125): „Veidas, taip vargęs prie akmens,
         pats jau virto akmeniu“. Tačiau paveikslo gilumoje matoma sceną apšviečianti šviesa, sukelianti tam tikrą pergalės jausmą.
         Vokiečių menininko Schmidt-Hofer skulptūros, vaizduojančios Sizifo kūną, nulietą iš bronzos, atletišką, išreiškiantį išskirtinę
         siekių drąsą ir pergalę to, kas siekia brangaus tikslo, formos ir minties darna tiesiogiai išreiškia visą mitologinio herojaus
         charizmą.
      
      72 –	Minėtame A. Camus, p. 125, priduriama, kad „nėra tokios lemties, kurios nebūtų galima įveikti panieka“.
      
      73 –	Leidžiu sau pasinaudoti ispanų rašytojo Baltasar Gracián (1601–1658) kūrinio „Oráculo manual y el Arte de la Prudencia“
         labiausiai žinoma pavadinimo dalimi; šio kūrinio pirmasis leidimas pasirodė Huesca mieste 1647 metais. Visą knygą sudaro 300
         aforizmų su komentarais, kuriais siekiama išmokyti praktinės išminties, suteikiančios atsargumo ir kruopštumo, būtinų norint
         įveikti kasdienius iššūkius; šis kūrinys aiškiai skiriasi nuo François de La Rochefoucault (1613-1680) „Maksimų“ ir Francisco
         de Quevedo (1580–1645) satyrinių ir sarkastinių, nors ir juokingų bei pamokomų
         									sentencijų.