CELEX: 62008CC0568
Language: pl
Date: 2010-09-14
Title: Opinia rzecznika generalnego Cruz Villalón przedstawione w dniu 14 września 2010 r. # Combinatie Spijker Infrabouw-De Jonge Konstruktie i inni przeciwko Provincie Drenthe. # Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Rechtbank Assen - Niderlandy. # Zamówienia publiczne - Procedury udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane - Dyrektywa 89/665/EWG - Obowiązek zapewnienia postępowania odwoławczego przez państwa członkowskie - Uregulowania krajowe pozwalające sędziemu orzekającemu w przedmiocie środków tymczasowych zezwolić na wydanie decyzji o udzieleniu zamówienia publicznego, która może później zostać uznana za niezgodną z normami prawa Unii przez sąd rozpoznający sprawę co do istoty - Zgodność z dyrektywą - Przyznanie odszkodowania poszkodowanym oferentom - Przesłanki. # Sprawa C-568/08.

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO
      PEDRA CRUZA VILLALÓNA
      przedstawiona w dniu 14 września 2010 r.(1)
      
      Sprawa C‑568/08
      Combinatie Spijker Infrabouw/De Jonge Konstruktie
      van Spijker Infrabouw BV
      de Jonge Konstruktie BV
      przeciwko
      Provincie Drenthe
      [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank Assen (Niderlandy)]
      Zamówienia publiczne – Postępowanie odwoławcze w zakresie zamówień publicznych na dostawy i roboty budowlane – Środki tymczasowe przyjęte w postępowaniu zabezpieczającym – Szkoda i odszkodowanie wynikające z naruszenia prawa Unii – Kryteria przypisania odpowiedzialności i oszacowania szkody1.        Przedmiotem wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym przedłożonego przez Rechtbank Assen (zwanego dalej „Rechtbank”)
         jest wykładnia dyrektywy Rady 89/665/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych
         i administracyjnych odnoszących się do stosowania procedur odwoławczych w zakresie udzielania zamówień publicznych na dostawy
         i roboty budowlane(2) w brzmieniu zmienionym przez dyrektywę Rady 92/50/EWG z dnia 18 czerwca 1992 r.(3) (zwanej dalej „dyrektywą 89/665”).
      
      2.        Formułując pięć pytań prejudycjalnych, wśród których większość została podzielona na dalsze pytania, Rechtbank zwraca się
         do Trybunału w wnioskiem o wydanie orzeczenia w przedmiocie dwóch wyraźnie odmiennych kwestii. 
      
      3.        Z jednej strony, przedmiotem wątpliwości Rechtbank jest to, czy środki odwoławcze przewidziane przez dyrektywę 89/665, a w szczególności
         przez jej art. 1 ust. 1 i 3 oraz art. 2 ust. 1 i 6 sprzeciwiają się krajowym przepisom procesowym w sprawie środków zabezpieczających,
         takim jak przepisy obowiązujące w Niderlandach, które w dziedzinie zamówień publicznych przyznają, co do zasady, właściwość
         sądom cywilnym, jak również ustanawiają ograniczenia w zakresie trybów przedstawienia stanowisk stron i przeprowadzania dowodów,
         i w końcu, ustanawiają odrębność środków tymczasowych od postępowania rozpoznającego sprawę co do jej istoty, w ramach którego
         zostają prawomocnie ukształtowane stosunki prawne, a co za tym idzie, środkom tymczasowym przyznawany jest pewnego rodzaju
         trwały charakter. 
      
      4.        Z drugiej strony, Rechtbank zmierza do ustalenia, czy dla celów art. 2 ust. 1 lit. c) dyrektywy 89/665, to jest dla celów
         „przyznania odszkodowania podmiotom, które doznały uszczerbku w wyniku naruszenia”, prawo Unii Europejskiej ustanawia wytyczne
         w zakresie przypisania odpowiedzialności, jak również kryteria służące do ustalenia i oszacowania szkody. 
      
      5.        Z powyższych względów niniejsza sprawa stwarza możliwość wyjaśnienia niektórych aspektów dyrektywy 89/665, co ma duże znaczenie
         dla utrzymania legalności wymaganej przez prawo Unii Europejskiej w kontekście zamówień publicznych. 
      
      I –    Stan faktyczny 
      6.        Provincie Drenthe (zwana dalej „Provincie”) postanowiła o przeprowadzeniu renowacji dwóch mostów zwodzonych na połączeniach
         żeglugowych w sieci kanałów Erica-Ter-Apel w gminie Emmen. W związku z tym Provincie ogłosiła przetarg mający na celu udzielenie
         zamówienia na roboty budowlane, a ogłoszenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 18 lipca 2007 r.(4).
      
      7.        Unia Europejska udzieliła pomocy dla projektu, pod warunkiem że zostanie on ukończony w określonym terminie, który upływał
         w dniu 1 lipca 2008 r. 
      
      8.        W przetargu wzięło udział czterech oferentów, zaś najniższą ofertę złożyło przedsiębiorstwo Machinefabriek Emmen B.V (zwane
         dalej „MFE”), zaś druga najniższa oferta pochodziła od Combinatie Spijker Infrabouw (zwane dalej „Combinatie”).
      
      9.        W dniu 2 października 2007 r. Provincie poinformowała Combinatie, że zamierza udzielić zamówienia MFE, jako że ten oferent
         zaoferował najniższą cenę.  
      
      10.      W dniu 18 października 2007 r. Combinatie odwołała się od decyzji o udzieleniu zamówienia, składając wniosek o zastosowanie
         środków tymczasowych do właściwego sądu Rechtbank Assen (zwany dalej „sąd orzekający w przedmiocie środków tymczasowych”)
         i zażądała, by sąd ten stwierdził, że MFE złożyła nieważną ofertę, w wyniku czego to Combinatie zaoferowała najniższą cenę,
         a co za tym idzie, na wypadek gdyby Provincie przystąpiła do udzielenia zamówienia, to powinno ono zostać udzielone Combinatie.
         
      
      11.      Pomimo toczącego się postępowania o zastosowanie środków tymczasowych, w dniu 1 listopada 2007 r. Provincie poinformowała
         wszystkich oferentów o odwołaniu przetargu i w związku z tym cofnęła decyzję o udzieleniu zamówienia notyfikowaną w dniu 2 października
         2007 r. na tej podstawie, że postępowanie przetargowe było dotknięte poważnymi uchybieniami(5).
      
      12.      Niemniej jednak Combinatie uznała, iż nie stanowi to w jej ocenie powodu do cofnięcia wniosku o zastosowanie środków tymczasowych.
         W dniu 9 listopada 2007 r. MFE, której pierwotnie udzielono zamówienia, przystąpiła do postępowania przed sądem orzekającym
         w przedmiocie wniosku, wnosząc, by ten sąd stwierdził, iż zamówienie powinno zostać jej udzielone. Natomiast Provincie oświadczyła,
         że nie zamierza udzielać zamówienia żadnemu z oferentów. 
      
      13.      W dniu 28 listopada 2007 r. sąd orzekający w przedmiocie środków tymczasowych wydał postanowienie podlegające tymczasowej
         wykonalności, którego kluczowe twierdzenia dla celów niniejszej sprawy, brzmiały następująco: biorąc pod uwagę, że „pismem
         z dnia 2 października 2007 r. Provincie poinformowała, że zamierza udzielić zamówienia Machinefabriek Emmem, jeżeli w terminie
         15 dni nie zostanie wszczęte postępowanie o zastosowanie środków tymczasowych, na tym etapie postępowania oraz ze względu
         na zasadę równego traktowania, zaufania i dobrej wiary na etapie przed zawarciem umowy, Provincie nie ma już swobody udzielenia
         tego samego zamówienia za pośrednictwem drugiego postępowania przetargowego innemu podmiotowi, aniżeli ten, który był brany
         pod uwagę jako wykonawca w ramach pierwszego postępowania przetargowego”(6), co znalazło odzwierciedlenie w części dyspozytywnej postanowienia poprzez ustanowienie „zakazu udzielenia zamówienia komukolwiek
         innemu niż Machinefabriek”. 
      
      14.      Pięć dni później, w dniu 3 grudnia 2007 r., Provincie udzieliła zamówienia MFE. 
      
      15.      W dniu 11 grudnia 2007 r. Combinatie wniosła zażalenie do Gerechtshof Leeuwaarden żądając zawieszenia wykonania postanowienia
         w przedmiocie zastosowania środków tymczasowych. 
      
      16.      Postanowieniem wstępnym z dnia 30 stycznia 2008 r. Gerechtshof Leeuwaarden oddalił wniosek o zawieszenie wykonania postanowienia,
         stwierdzając, że MFE miała uzasadniony interes w wykonaniu postanowienia wydanego przez sąd orzekający w przedmiocie środków
         tymczasowych. Mimo tego, że odwołanie mogło nadal się toczyć w odniesieniu do pozostałych żądań w zakresie uchylenia lub utrzymania
         w mocy postanowienia sądu orzekającego w przedmiocie środków tymczasowych(7), Combinatie cofnęła środek odwoławczy. 
      
      17.      Następnie Combinatie wniosła przeciwko Provincie powództwo do Rechtbank, którego przedmiotem jest uzyskanie odszkodowania
         za szkodę poniesioną w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na roboty budowlane. Pozew przeciwko Provincie wpłynął do sądu w dniu
         29 lutego 2008 r. W dniu 22 grudnia 2008 r. Rechtbank wydał postanowienie w przedmiocie wniosku o wydanie orzeczenia w trybie
         prejudycjalnym. 
      
      II – Pytania prejudycjalne 
      18.      W postanowieniu w przedmiocie wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, Rechtbank zakłada, że decyzja podjęta
         przez Provincie o uchyleniu własnej decyzji o udzieleniu zamówienia z dnia 2 października 2007 r. oraz o powtórzeniu postępowania
         przetargowego była, w jego ocenie, jedynym rozwiązaniem zgodnym z prawidłowym stosowaniem prawa zamówień publicznych. 
      
      19.      Wychodząc z tego założenia, sąd krajowy zawiesił postępowanie i na podstawie art. 267 TFUE zwrócił się do Trybunału z wnioskiem
         o wydanie orzeczenia w przedmiocie następujących pytań prejudycjalnych: 
      
      „1) a) Czy art. 1 ust. 1 i 3 oraz art. 2 ust. 1 i 6 dyrektywy 89/665 EWG należy interpretować w ten sposób, że przepisy te nie są
         zachowane, jeżeli ochrona prawna, którą w sporach związanych z udzielaniem zamówień publicznych na podstawie prawa europejskiego
         powinien zagwarantować sąd krajowy, jest utrudniana przez to, że w systemie, w którym zarówno sąd administracyjny jak i cywilny
         mogą być właściwe w przedmiocie tego samego rozstrzygnięcia oraz skutków, mogą zapaść obok siebie przeciwstawne rozstrzygnięcia?
      
      b)      Czy w kontekście tym dopuszczalne jest, aby sąd administracyjny musiał ograniczyć się do oceny i orzekania w przedmiocie decyzji
         o udzieleniu zamówienia i jeżeli tak, to dlaczego lub pod jakimi warunkami?
      
      c)      Czy w kontekście tym dopuszczalne jest, aby ogólne prawo administracyjne, które reguluje właściwość sądu administracyjnego
         w ogólności, wyłączało możliwość wniesienia skargi w przypadku decyzji o zawarciu umowy przez instytucję zamawiającą z oferentem
         i jeżeli tak, to dlaczego lub pod jakimi warunkami?
      
      d)      Czy w kontekście tym odpowiedź na pytanie drugie ma znaczenie?
      2) a) Czy art. 1 ust. 1 i 3 oraz art. 2 ust. 1 i 6 dyrektywy 89/665 EWG należy interpretować w ten sposób, że przepisy te nie są
         zachowane, jeżeli dla potrzeb uzyskania szybkiego orzeczenia jedyne pozostające do dyspozycji postępowanie charakteryzuje
         się tym, iż zasadniczo zorientowane jest na szybkie wydanie rozstrzygnięcia o charakterze porządkowym, nie ma w nim miejsca
         wymiana pism między przedstawicielami stron, co do zasady przeprowadzane są jedynie dowody pisemne, ustawowe zasady przeprowadzania
         dowodów nie mają zastosowania?
      
      b)      W przypadku udzielenia na poprzednie pytanie odpowiedzi przeczącej – czy jest tak również wtedy, gdy orzeczenie sądu nie prowadzi
         do ostatecznego ukształtowania stosunków prawnych i nie stanowi etapu w procesie rozpoznawania sporu, który prowadzi do prawomocnego
         rozstrzygnięcia tej kwestii?
      
      c)      Czy ma przy tym znaczenie, że orzeczenie sądu wiąże jedynie strony postępowania, jeżeli istnieją być może jeszcze inne zainteresowane
         podmioty?
      
      3)      Czy z jest zgodne z dyrektywą 89/665 EWG, jeżeli sąd orzekający w przedmiocie środków tymczasowych nakaże instytucji zamawiającej
         wydanie decyzji o udzieleniu zamówienia, która później, w ramach postępowania głównego, zostanie uznana za niezgodną z przepisami
         europejskiego prawa zamówień publicznych?
      
      4) a) Jeżeli na pytanie to udzielona zostanie odpowiedź przecząca – czy odpowiedzialność za to należy przypisać instytucji zamawiającej
         i jeżeli tak, to w jaki sposób?
      
      b)      Czy jest tak również wtedy, gdy na wskazane pytanie udzielona zostanie odpowiedź twierdząca?
      c)      Jeżeli organ miałby być zobowiązany do naprawienia szkody to czy prawo wspólnotowe określa wytyczne, zgodnie z którymi dokonuje
         się stwierdzenia zaistnienia szkody i jej wymiaru, a jeżeli tak, to jakie one są?
      
      d)      Jeżeli odpowiedzialności za to nie można przypisać instytucji zamawiającej, czy zgodnie z prawem wspólnotowym można wskazać
         inną osobę, która tę odpowiedzialność ponosi i na jakiej podstawie?
      
      5)      Jeżeli w świetle prawa krajowego lub odpowiedzi udzielonych na powyższe pytania wyegzekwowanie odpowiedzialności okaże się
         praktycznie niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, co powinien uczynić sąd krajowy?”.
      
      III – Postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości  
      20.      Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym wpłynął do sekretariatu Trybunału w dniu 22 grudnia 2008 r.
      
      21.      W terminie wskazanym w art. 23 Statutu Trybunału Sprawiedliwości uwagi na piśmie przedłożyli Combinatie, Provincie, rząd niderlandzki
         oraz Komisja. 
      
      22.      Na zgromadzeniu ogólnym Trybunału Sprawiedliwości, które miało miejsce w dniu 1 grudnia 2009 r., Trybunał postanowił, na mocy
         art. 104 ust. 5 swojego regulaminu postępowania, zwrócić się do Rechtbank o udzielenie szeregu wyjaśnień dotyczących gospodarczej
         wartości zamówienia, które miało zostać udzielone przez Provincie. W odpowiedzi, która wpłynęła do sekretariatu Trybunału
         w dniu 2 lutego 2010 r., Rechtbank wyjaśnił, że zamówienie stanowiło część szerszego projektu dotyczącego budowy sieci żeglugowej
         Erica-Ter-Appel, którego całkowita wartość jest szacowana na 6 100 000 EUR (bez podatku VAT).
      
      23.      Sprawa była ponownie przedmiotem zgromadzenia ogólnego w dniu 23 marca 2010 r., na którym zapadło postanowienie o sformułowaniu
         pytań pisemnych skierowanych do stron, dotyczących wykonywania środków tymczasowych w Niderlandach, środków, jakie przysługują
         na mocy ustawodawstwa niderlandzkiego w zakresie unieważniania umów, jak również możliwości jakie miała Provincie w odniesieniu
         do postanowienia w przedmiocie zastosowania środków tymczasowych. 
      
      24.      Ostatnie odpowiedzi przetłumaczone na język francuski zostały otrzymane w dniu 7 czerwca 2010 r. i z tą datą, zważywszy, że
         żaden podmiot nie wniósł o wyznaczenie rozprawy, sprawa została przekazana celem przedstawienia niniejszej opinii. 
      
      IV – W przedmiocie znajdujących zastosowanie przepisów prawa 
      A –    Prawo Unii Europejskiej 
      1.      Dyrektywa 2004/18/WE(8)
      
      25.      Artykuł 7 lit. c) ustanawia kwoty progowe dla zamówień publicznych na roboty budowlane: 
      
      „Niniejszą dyrektywę stosuje się wobec zamówień publicznych, które nie podlegają wyłączeniu […] oraz których szacunkowa wartość,
         nieobejmująca podatku od wartości dodanej (VAT), jest równa lub wyższa od podanych poniżej progów:
      
      5 278 000 EUR, dla zamówień publicznych na roboty budowlane”(9).
      
      2.      Dyrektywa 89/665
      26.      Zgodnie z art. 1 ust. 1 dyrektywy 89/665 „państwa członkowskie podejmują środki niezbędne dla zapewnienia, w odniesieniu do
         procedur udzielania zamówień objętych dyrektywami 71/305/EWG, 77/62/EWG oraz 92/50/EWG, że decyzje podjęte przez instytucje
         zamawiające podlegają efektywnemu oraz, w szczególności, możliwie szybkiemu postępowaniu odwoławczemu, zgodnie z warunkami
         określonymi w poniższych artykułach, w szczególności zgodnie z art. 2 ust. 7, z powodu naruszenia przez takie decyzje prawa
         wspólnotowego w dziedzinie zamówień publicznych lub krajowych przepisów wdrażających to prawo”(10).
      
      27.      Artykuł 1 ust. 3 ma następujące brzmienie:  
      
      „Państwa członkowskie zapewniają, że procedury odwoławcze, zgodnie ze szczegółowymi przepisami, które państwa członkowskie
         mogą wprowadzić, dostępne są co najmniej każdemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia publicznego
         na dostawy lub roboty budowlane, w przypadku gdy taki podmiot doznał uszczerbku lub zagraża mu doznanie uszczerbku w wyniku
         domniemanego [zarzucanego] naruszenia przepisów. W szczególności państwa członkowskie mogą wymagać od podmiotu, który zamierza
         skorzystać ze środków odwoławczych, uprzedniego powiadomienia instytucji zamawiających o domniemanym [zarzucanym] naruszeniu
         przepisów oraz o zamiarze skorzystania ze środków odwoławczych”.
      
      28.      Artykuł 2 ust. 1, 5 i 6 stanowią: 
      
       „1.      Państwa członkowskie zapewnią wprowadzenie do procedur odwoławczych określonych w art. 1, odpowiednich środków obejmujących
         prawo do: 
      
      a)      podjęcia, w możliwie najkrótszym terminie, w drodze zarządzenia tymczasowego, środków tymczasowych w celu naprawy domniemanego
         naruszenia lub zapobieżenia dalszym szkodom wobec podmiotów, których to dotyczy, w tym zawieszenia lub doprowadzenia do zawieszenia
         procedury udzielania zamówienia publicznego lub wykonania decyzji podjętych przez instytucję zamawiającą; 
      
      b)      uchylenia lub doprowadzenia do uchylenia bezprawnych decyzji, w tym usunięcia dyskryminujących specyfikacji technicznych,
         ekonomicznych lub finansowych zawartych w zaproszeniu do składania ofert, dokumentacji zamówienia lub we wszelkich innych
         dokumentach związanych z procedurą udzielania zamówienia; 
      
      c)      przyznania odszkodowania podmiotom, które doznały uszczerbku w wyniku naruszenia. 
      […]
      5.      Państwa członkowskie mogą uznać, że w przypadku gdy występuje roszczenie o odszkodowanie w związku z bezprawnym podjęciem
         decyzji, przedmiotowa decyzja musi być uprzednio uchylona przez organ mający niezbędne uprawnienia.
      
      6.      Stosowanie uprawnień, określonych w ust. 1, do umowy podpisanej wskutek udzielenia zamówienia, określają przepisy krajowe.
         
      
      Ponadto państwo członkowskie może uznać, z wyjątkiem sytuacji, gdy decyzja musi zostać uchylona przed przyznaniem odszkodowania,
         że po podpisaniu umowy wskutek udzielenia zamówienia, uprawnienia organów odwoławczych są ograniczone do przyznania odszkodowań
         podmiotom, które doznały uszczerbku w wyniku naruszenia przepisów.
      
      […]”
      3.      Artykuł 2 ust. 7 dyrektywy 92/13(11)
      
      29.      Zgodnie z tym przepisem „w przypadku gdy występuje roszczenie o odszkodowanie obejmujące zwrot kosztu przygotowania oferty
         lub uczestniczenia w procedurze udzielania zamówienia, od osoby występującej z roszczeniem wymaga się jedynie udowodnienia
         naruszenia prawa Wspólnoty w dziedzinie zamówień lub przepisów krajowych wdrażających to prawo, oraz że miałaby ona rzeczywistą
         szansę uzyskania zamówienia, oraz że w konsekwencji tego naruszenia szansa ta została zagrożona”. 
      
      B –    Prawo niderlandzkie 
      30.      Niderlandy nie przyjęły szczególnych środków w celu dokonania transpozycji dyrektywy 89/665/EWG, uznając, że ustawodawstwo
         niderlandzkie spełnia wymogi przewidziane przez tę dyrektywę(12).
      
      31.      Szczególną cechą niderlandzkich regulacji prawnych w tej dziedzinie jest to, że zawarcie umowy, której przedmiotem jest zamówienie
         publiczne jest poddane prawu prywatnemu(13). Uznaje się bowiem, że wcześniejsze decyzje podejmowane przez organy administracji w ramach postępowania przetargowego(14) stanowią jedynie wstępne decyzje prowadzące do zawarcia aktu prawa prywatnego. 
      
      32.      W konsekwencji, sądownictwo cywilne(15) posiada wyłączną właściwość do rozstrzygania sporów z zakresu udzielania zamówień publicznych, zarówno w odniesieniu do stosowania
         środków tymczasowych, jak i postępowania co do istoty sprawy, którego przedmiot jest ograniczony do uzyskania odszkodowania
         za poniesioną szkodę. 
      
      33.      W postępowaniu sądowo-administracyjnym nie została przewidziana żadna droga odwoławcza(16), chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej(17).
      
      34.      Artykuły 254‑260 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (niderlandzkiego kodeksu postępowania cywilnego, zwanego dalej „kodeksem
         postępowania cywilnego”) regulują kwestie dotyczące postępowania zabezpieczającego, znajdującego zastosowanie do spraw pilnych.
         Postępowanie to zmierza do szybkiego rozpatrzenia sprawy i jest zdominowane przez formę ustną, jak również przewiduje ono
         szczególne zasady w odniesieniu do ciężaru dowodu w stosunku do zasad ogólnych stosowanych w zwykłych postępowaniach. 
      
      V –    W przedmiocie dopuszczalności 
      A –    Zagadnienie wstępne: wartość zamówienia 
      35.      Komisja i rząd niderlandzki wywodzą w przedłożonych uwagach na piśmie, iż z treści postanowienia sądu krajowego nie wynika,
         jaka była wartość zamówienia na roboty budowlane, co wymaga wcześniejszego wyjaśnienia. 
      
      36.      Rzeczywiście, dyrektywa 89/665 znajdzie zastosowanie w niniejszej sprawie pod warunkiem, że wartość przetargu ogłoszonego
         przez Provincie przekroczy próg minimalny ustanowiony przez dyrektywę 2004/18. Zgodnie z tym, co zostało wskazane powyżej,
         w ówczesnym czasie dla zamówień na roboty budowlane ów próg wynosił 5 278 000 EUR.
      
      37.      Z drugiej strony, zgodnie z treścią art. 9 dyrektywy 2004/18, podstawą obliczania szacunkowej wartości zamówienia publicznego
         jest całkowita kwota należna, bez VAT, oszacowana przez instytucję zamawiającą (art. 9 ust. 1), przy czym żaden projekt budowlany
         nie może być dzielony „z zamiarem uniknięcia stosowania niniejszej dyrektywy” (art. 9 ust. 3). W przypadku gdy przewidywane
         zamówienie na realizację robót lub nabycie usług może zostać udzielone w postaci odrębnych części, „uwzględnia się całkowitą
         szacunkową wartość wszystkich takich części” [art. 9 ust. 5 lit. a)]. 
      
      38.      W świetle wyjaśnień przestawionych w tym względzie przez Rechtbank, roboty budowlane będące przedmiotem sporu stanowią część
         dużego projektu mającego na celu zbudowanie międzynarodowej turystycznej sieci żeglugowej między Niemcami a Niderlandami.
         Projekt ten został podzielony na poszczególne etapy, lecz z punktu widzenia funkcjonalnego zmierzają one do osiągnięcia tego
         samego celu. Zgodnie zatem z przywołanymi powyżej przepisami, należy uwzględniać całość projektu dla oszacowania jego wartości,
         nie dzieląc go na poszczególne części. Z tych względów, jak to wskazuje sąd krajowy, jak również biorąc pod uwagę to, że instytucja
         zamawiająca ustaliła koszty, które mogą być przedmiotem wsparcia, na poziomie 6 100 000 EUR, należy uznać, że całkowita wartość
         wszystkich projektów przekracza wskazany powyżej próg wartościowy. 
      
      39.      Z tych względów dyrektywa 2004/18 znajduje zastosowanie do zamówienia publicznego na roboty budowlane mające na celu renowację
         mostów zwodzonych na jednej z dróg żeglugowych sieci kanałów Erica-Ter-Appel, biorąc pod uwagę jego wartość, a co za tym idzie,
         do tego zamówienia znajdują zastosowanie gwarancje w zakresie środków odwoławczych ustanowione przez dyrektywę 89/665. 
      
      B –    Hipotetyczny charakter pierwszego pytania prejudycjalnego 
      40.      Rechtbank przedłożył Trybunałowi szereg szczegółowych pytań, jednak nie ulega wątpliwości, że pierwsze z tych pytań, jak to
         zostanie dalej wykazane, posiada charakter czysto hipotetyczny, a co za tym idzie, należy je uznać za niedopuszczalne. 
      
      41.      Po pierwsze, należy podkreślić, że spór toczący się przed sądem krajowym ma charakter sprawy cywilnej, której przedmiotem
         jest żądanie odszkodowania z tytułu szkody poniesionej w związku z nieudzieleniem zamówienia publicznego zgodnie z prawem.
         Jak to zostało wskazane powyżej, zgodnie z prawem niderlandzkim, zawarcie umowy, której przedmiotem jest zamówienie publiczne
         podlega prawu prywatnemu. Niemniej jednak, w pierwszym pytaniu, Rechtbank odnosi się do szeregu kwestii, które nie są w ogóle
         związane (lub są bardzo luźno związane) z rzeczywistym charakterem postępowania czy też z powództwem głównym sformułowanym
         w ramach tego postępowania. Tym samym, wobec tych pytań należy postawić zarzut niedopuszczalności(18).
      
      42.      Rechtbank wychodzi z założenia [lit. a) pierwszego pytania], że niektóre przepisy dyrektywy 89/665 mogą być naruszone, jeżeli
         ochrona prawna jest utrudniona (a to twierdzenie już zawiera w sobie pewien element oceny) przez to, że w niderlandzkim systemie
         prawnym zarówno sąd cywilny jak i administracyjny są właściwe i wobec tego „mogą zapaść obok siebie przeciwstawne rozstrzygnięcia”.
         W trzech kolejnych literach pierwszego pytania, Rechtbank podkreśla znaczenie tego założenia, czego dowodem jest wstępne wyrażenie
         „w kontekście tym”, które zostało użyte na początku tych pytań. Rechtbank zadaje pytanie, czy jest dopuszczalne, aby, z jednej
         strony, sąd administracyjny musiał ograniczyć się do oceny i orzekania w przedmiocie decyzji o udzieleniu zamówienia [lit. b)],
         zaś z drugiej strony, aby ustawa ogólna o prawie administracyjnym, wyłączała możliwość odwołania do sądu administracyjnego
         w przypadku decyzji o zawarciu umowy przez instytucję zamawiającą i oferenta [lit. c)](19). Wreszcie Rechtbank zmierza do ustalenia [w lit. d)], czy odpowiedzi udzielone na pierwsze pytanie mogą być uwarunkowane
         tym, że udzielając odpowiedzi na drugie pytanie, Trybunał Sprawiedliwości stwierdzi ewentualne naruszenie prawa Unii w odniesieniu
         do tego, w jaki sposób ustawodawstwo niderlandzkie reguluje kwestie stosowania środków tymczasowych.  
      
      43.      Hipotetyczny charakter wszystkich części pierwszego pytania nie ulega wątpliwości. W tym zakresie wystarczy wskazać, że zarówno
         sąd orzekający w przedmiocie środków tymczasowych, jak i Gerechtshof Leeuwaarden (pierwszy wydział cywilny, jako sąd odwoławczy)
         oraz Rechtbank (sąd odsyłający, rozpatrujący sprawę o odszkodowanie) – to jest wszystkie organy sądowe, które brały udział
         w rozpatrywaniu sprawy wszczętej z inicjatywy Combinatie, są sądami cywilnymi. 
      
      44.      Niezależnie od twierdzeń stron odnośnie do ustawodawstwa niderlandzkiego(20), jednoczesne rozpatrywanie tej samej sprawy przez sąd cywilny i administracyjny może mieć miejsce wyjątkowo, w każdym zaś
         razie taka okoliczność nie powstała w niniejszym postępowaniu. Z treści postanowienia wydanego przez Rechtbank można wręcz
         wywieść odmienny wniosek. Sąd ten bowiem w żaden sposób nie wskazuje na to, że w niniejszej sprawie brał udział sąd administracyjny,
         gdyż samo sformułowanie lit. a) pierwszego pytania odnosi się do tego, że sądy „mogą być właściwe”, a co za tym idzie, wydaje
         się odzwierciedlać czystą hipotezę. Podobnie sąd odsyłający nie określa również „takiego samego rozstrzygnięcia”, w odniesieniu
         do którego mogą być właściwe oba sądy, w sytuacji gdy ponadto przedmiot obu spraw jest odmienny, gdyż jeden sąd rozpatrywał
         wniosek o zastosowanie środków tymczasowych (w odniesieniu do decyzji o udzieleniu zamówienia na rzecz MFE), zaś Rechtbank
         rozpatruje jedynie powództwo o odszkodowanie. Prowadzi to do wniosku, że w niniejszej sprawie nie miało miejsca wydanie sprzecznych
         rozstrzygnięć w przedmiocie tej samej decyzji, gdyż przedmiot obu postępowań nie jest tożsamy, zaś żądania stron są w sposób
         istotny odmienne.
      
      45.      Wobec tego, że nie ulega wątpliwości, iż w niniejszej sprawie nie bierze udziału sąd administracyjny, a tego właśnie dotyczy
         treść pierwszego pytania i biorąc pod uwagę to, że art. 267 TFUE nie upoważnia Trybunału do wydawania doradczych opinii w przedmiocie
         pytań ogólnych i hipotetycznych(21) w mojej ocenie należy stwierdzić niedopuszczalność pierwszego pytania. 
      
      VI – Co do istoty sprawy
      46.      Analiza czterech pozostałych pytań sformułowanych przez Rechtbank, niezależnie od pewnej niejasności co do ich dokładnego
         znaczenia, prowadzi do wniosku, że dla celów ich dalszego rozpatrzenia w świetle postanowień dyrektywy 89/665 mogą one zostać
         podzielone na trzy aspekty: zastosowanie środków tymczasowych (A); brak możliwości rozpatrzenia sprawy co do jej istoty za
         wyjątkiem powództwa o odszkodowanie (B) oraz przypisanie odpowiedzialności i jej przełożenie na ustalenie należnego odszkodowania
         (C).
      
      A –    Stosowanie środków tymczasowych: odpowiedź na drugie pytanie prejudycjalne
      47.      Zasadniczo, w ramach drugiego z pytań prejudycjalnych, Rechtbank zmierza do ustalenia, czy jest zgodne z art. 1 ust. 1 i 3
         oraz art. 2 ust. 1 i 6 dyrektywy 89/665 uproszczone postępowanie w zakresie stosowania środków tymczasowych, które niezależnie
         od postępowania co do istoty sprawy zorientowane jest na szybkie wydanie rozstrzygnięcia, nie ma w nim miejsca ustna wymiana
         stanowisk między przedstawicielami stron, co do zasady przeprowadzane są jedynie dowody pisemne, ustawowe zasady przeprowadzania
         dowodów nie mają zastosowania, zaś orzeczenie sądu o zastosowaniu takich środków nie kształtuje ostatecznie stosunków prawnych
         ani też nie wywiera efektów erga omnes, gdyż wiąże jedynie strony postępowania.
      
      48.      Być może ze względu na duże znaczenie, jakie niderlandzki system prawny wydaje się nadawać środkom tymczasowym, z czego zdaje
         sobie w pełni sprawę sąd odsyłający, sąd ten zdecydował się poddać pod ocenę tę konfigurację procesową z punktu widzenia jej
         zgodności z prawem Unii, wyłącznie biorąc pod uwagę podstawy wskazane w punkcie poprzedzającym. 
      
      49.      Na wstępie należy zaznaczyć, że dyrektywa 89/665 pozostawia państwom członkowskim szeroki margines swobody jeśli chodzi o wybór
         właściwego systemu prawnego, w ramach którego powinny być ustanowione gwarancje proceduralne przewidziane przez dyrektywę,
         jak również co do tego, w jaki sposób będą one skonfigurowane pod względem procesowym.  
      
      50.      Co za tym idzie, wobec braku postanowień normatywnych na poziomie unijnym, każde państwo członkowskie zachowuje swobodę ustanowienia
         regulacji procesowych środków prawnych mających na celu zagwarantowanie skuteczności praw przyznanych przez Unię Europejską
         zainteresowanym stronom(22) z zachowaniem jednak wymogu, by ustanowiona ochrona tych praw była zgodna z zasadą skuteczności(23) oraz równorzędności(24).
      
      51.      Należy podkreślić, iż jedynym kryterium porównawczym, które przedstawia Rechtbank, jest dyrektywa 89/665, która nie przewiduje
         żadnych postanowień w tej kwestii. Co za tym idzie, nie ma podstaw do stwierdzenia naruszenia, skoro postanowienie odsyłające
         nie wskazuje, w jakim zakresie ta szczególna konfiguracja procesowa powoduje negatywne skutki dla praw podstawowych zainteresowanych
         podmiotów, w szczególności w zakresie prawa do skutecznej kontroli sądowej, w tym przypadku w odniesieniu do naruszenia zasad
         równorzędności i skuteczności. 
      
      52.      Co więcej, bez wyjaśniania szczegółów dotyczących ciężaru dowodu, sposobu, w jaki została sformułowana zasada kontradyktoryjności
         między stronami lub skutków postępowania o zastosowanie środków tymczasowych(25), wydaje się logiczne, że ze względu na jego charakter i cel, postępowanie to różni się od postępowania zwyczajnego. Co więcej,
         sama dyrektywa 89/665 podkreśla konieczność szybkiego uzyskania środków tymczasowych. W rzeczywistości dyrektywa ta służy
         koordynacji ustawodawstw państw członkowskich, mając na celu zapewnienie możliwości podjęcia „w możliwie najkrótszym terminie” środków tymczasowych, w drodze „zarządzenia tymczasowego”(26).
      53.      Z drugiej strony, lit. b) drugiego pytania wskazuje na okoliczność, że „orzeczenie sądu [o zastosowaniu środków tymczasowych]
         nie prowadzi do ostatecznego ukształtowania stosunków prawnych i nie stanowi etapu w procesie rozpoznawania sporu”.
      
      54.      Ten aspekt jest związany z autonomicznym charakterem postępowania zabezpieczającego w kontekście zasad postępowań odwoławczych
         w Niderlandach. Nie stanowi zarzutu z punktu widzenia europejskiego prawa zamówień publicznych, a wręcz wynika z wymogów ustanowionych
         przez orzecznictwo, które dokonało wykładni tego prawa. A mianowicie, Trybunał Sprawiedliwości uwzględnił kilka skarg o uchybienie
         zobowiązaniom państwa członkowskiego sformułowanych przez Komisję, których przedmiotem było ustanowienie postępowania w sprawie
         zastosowania środków tymczasowych jedynie jako postępowania incydentalnego w ramach rozpatrywania istoty sprawy zamiast prawdziwie
         niezależnego postępowania odrębnego(27).
      
      55.      Podobnie fakt, że te środki są przyjmowane w drodze zabezpieczenia odzwierciedla ich charakter tymczasowy, co wskazano w art. 2
         ust. 1 lit. a) dyrektywy, odnoszącego się do „środków tymczasowych”(28). Zakłada się zatem, że w wyniku zastosowania tych środków nie zostaną ostatecznie ukształtowane stosunki prawne leżące u ich
         podstawy. 
      
      56.      Podsumowując, pewne cechy charakterystyczne tego postępowania, opisane przez sąd krajowy w pytaniu drugim prawie jako zjawiska
         patologiczne, w rzeczywistości jawią się jako elementy konstytutywne środków tymczasowych.
      
      57.      Z tych względów, proponuję, by Trybunał Sprawiedliwości odpowiedział na drugie pytanie w ten sposób, że w zakresie, w jakim
         nie stwierdzono, iż naruszona została skuteczność prawa Unii, art. 1 ust. 1 i 3 oraz art. 2 ust. 1 i 6 dyrektywy 89/665 nie
         sprzeciwiają się przepisom prawa krajowego, na mocy których istnieje tylko jedno postępowanie prowadzące do uzyskania środków
         tymczasowych, które charakteryzuje się tym, że zmierza do szybkiego rozstrzygnięcia sprawy i w związku z tym wyłącza wymianę
         pism między przedstawicielami stron, oraz nie uznaje co do zasady przeprowadzenia dowodów innych niż dowody pisemne, jak również
         wyłącza zastosowanie ogólnych zasad dotyczących ciężaru dowodu [lit. a)], i to niezależnie od tego, że orzeczenie sądu w tym
         zakresie nie skutkuje ostatecznym ukształtowaniem stosunków prawnych i nie stanowi etapu w procesie rozpoznawania sporu, który
         prowadzi do prawomocnego rozstrzygnięcia tej kwestii [lit. b)], jak również niezależnie od tego, że wiąże jedynie strony postępowania
         [lit. c)]. 
      
      B –    Napięcie pomiędzy postępowaniem zabezpieczającym a postępowaniem zmierzającym do rozstrzygnięcia istoty sprawy: odpowiedź
            na trzecie pytanie prejudycjalne
      1.      Rozważania wstępne 
      58.      W ramach trzeciego pytania sąd krajowy wnosi, by Trybunał wypowiedział się, czy dyrektywa 89/665 jest zgodna z tym, że sąd
         stosujący środki tymczasowe nakazuje instytucji zamawiającej przyjęcie decyzji o udzieleniu zamówienia, która następnie, w wyniku
         postępowania rozstrzygającego co do istoty sprawy, zostanie uznana za niezgodną z prawem zamówień publicznych Unii Europejskiej.
         
      
      59.      Wszyscy interwenienci w niniejszym postępowaniu prejudycjalnym – za wyjątkiem Provincie – podtrzymują, że postanowienie w przedmiocie
         zastosowania środków tymczasowych z dnia 28 listopada 2007 r. w rzeczywistości nie nakazuje Provincie przyznania zamówienia
         na rzecz MFE. Wywodzą z tego konieczność odmiennego zredagowania tego pytania(29), uznając, że Rechtbank wyszedł z błędnego założenia przy jego sformułowaniu.
      
      60.      W odniesieniu do tego pytania prejudycjalnego, przyjęcie propozycji przedstawionej przez Komisję i Niderlandy niesie za sobą
         ryzyko wypaczenia znaczenia, jakie chciał nadać wnioskowi sąd odsyłający, gdyż sąd ten w rzeczywistości zmierzał do wyjaśnienia
         kwestii związanych ze wskazanym przeze mnie powyżej napięciem, jakie może występować między postępowaniem w sprawie stosowania
         środków tymczasowych a rozpatrywaniem sprawy co do jej istoty. 
      
      61.      Biorąc pod uwagę, że art. 267 TFUE opiera się na jednoznacznym podziale ról między krajowymi organami sądowymi a Trybunałem
         Sprawiedliwości, Trybunał posiada wyłączną kompetencję w zakresie wykładni i obowiązywania norm prawa Unii Europejskiej w odniesieniu
         do stanu faktycznego przedstawionego przez sąd krajowy. Do sądu krajowego należy zadanie ustalenia tego stanu faktycznego
         w danym sporze i wydanie orzeczenia w oparciu o ten stan faktyczny(30).
      
      62.      W konsekwencji stwierdzam, iż Trybunał Sprawiedliwości nie może zastąpić oceny dokonanej przez Rechtbank, co miałoby miejsce
         gdyby Trybunał zmienił treść pytania prejudycjalnego, uznając, że wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym jest
         obarczony błędną wykładnią wcześniejszego rozstrzygnięcia sądowego(31), która ponadto pochodzi z tej samej sfery (sądu stosującego środki tymczasowe). Wręcz przeciwnie, Trybunał powinien ograniczyć
         się do udzielenia użytecznej odpowiedzi na zadane pytania, biorąc pod uwagę całość stanu faktycznego przedstawionego w sprawie(32). 
      
      2.      Rozbieżność kryteriów stosowanych przy orzekaniu środków tymczasowych w stosunku do zasad rozpatrywania sprawy co do jej istoty
         
      
      63.      W przeciwieństwie do tego, co w ocenie Rechtbank stwierdził sąd stosujący środki tymczasowe, w pkt 4.18 postanowienia odsyłającego
         Rechbank uważa „decyzję Provincie o cofnięciu decyzji o udzieleniu zamówienia z dnia 2 października 2007 r. oraz o otwarciu
         nowego postępowania przetargowego za jedyne prawidłowe zastosowanie przepisów prawa zamówień publicznych”. 
      
      64.      A zatem analiza trzeciego pytania z punktu widzenia wykładni literalnej nie wydaje się prowadzić do pojawienia się istotnych
         wątpliwości. 
      
      65.      Niezależnie od autonomicznego charakteru postępowania zabezpieczającego, postanowienia przyjmowane w toku tego postępowania,
         w związku z tym, że korzystają z jedynie przejściowego statusu (i w rzeczywistości są one tymczasowe), są co do zasady przedmiotem
         przyszłego uchylenia, zmiany lub utrzymania w mocy w wyniku ostatecznego rozpatrzenia sprawy, pod warunkiem że uprawniony
         podmiot złoży odpowiedni wniosek(33). W związku z tym, ewentualna sprzeczność między tymi postępowaniami nie powinna prowadzić do powstania problemów. 
      
      66.      Powyższe stwierdzenie wydaje się wynikać z samej treści postanowienia odsyłającego (pkt 4.18. in fine), w którym podkreślono,
         że wyrok (końcowy) „zastępuj[e] zarządzenie sądu orzekającego w przedmiocie środków tymczasowych”. 
      
      67.      Przy takim stanie rzeczy pojawia się pytanie, w czym należy upatrywać problem. Wskazówek dostarcza samo postanowienie odsyłające
         wydane przez Rechtbank, w którym sąd ten wskazuje, że w przypadku odmiennych kryteriów między zarządzeniem tymczasowym a orzeczeniem
         co do istoty sprawy „problematyczna staje sie jednak sytuacja gdy […] istnieją dwa samodzielne, od siebie niezależne rozstrzygnięcia
         sądów, mające (mogące mieć) różne skutki dla stron i osób trzecich” (pkt 4.8. postanowienia odsyłającego). Rechtbank podkreśla
         również, że w momencie wydania prawomocnego wyroku „zamówienie zostało już udzielone i być może nawet już wykonane i Combinatie
         pozostaje już tylko ewentualne odszkodowanie” (również pkt 4.18 in fine).
      
      68.      Podsumowując, z tych rozważań wynika pośrednio inny aspekt, który może stanowić granicę dla udzielenia odpowiedzi przeczącej
         na trzecie pytanie: dyrektywa 89/665 nie przeciwstawia się temu, by sędzia stosujący środki tymczasowe nakazał instytucji
         zamawiającej przyjęcie decyzji o udzieleniu zamówienia, która następnie, w postępowaniu co do istoty sprawy, zostanie uznana
         za niezgodną z prawem Unii Europejskiej w dziedzinie zamówień publicznych, pod warunkiem że skutki takiego zarządzenia tymczasowego
         będą mogły zostać zastąpione przez nową sytuację prawną, która wynikać będzie z wydania wyroku co do istoty sprawy. 
      
      69.      Ostatecznie nie mogę pominąć tego aspektu, że w Niderlandach, w okresie, który upływa między poinformowaniem o decyzji o przyznaniu
         zamówienia publicznego a chwilą zawarcia umowy, jedynym środkiem prawnym, jaki jawi się jako skuteczne narzędzie prowadzące
         do uniemożliwienia zawarcia takiej umowy, są właśnie środki tymczasowe. Nie istnieje bowiem możliwość zaskarżenia decyzji
         o udzieleniu zamówienia, ani na etapie przed jej sformalizowaniem, ani też pod tej dacie, co podkreśla w swoich uwagach rząd
         niderlandzki(34). Z drugiej strony, z punktu widzenia prawa Unii Europejskiej, zawarcie umowy o zamówienie publiczne stanowi punkt zwrotny
         z punktu widzenia czasowego i funkcjonalnego w odniesieniu do możliwości wszczęcia postępowania zmierzającego do uchylenia
         decyzji o przyznaniu zamówienia. Z przepisów nie wynika bowiem obowiązek, by państwa członkowskie zapewniły środek odwoławczy
         w momencie, gdy umowa została już zawarta, lecz regulacje te nakazują państwom członkowskim zagwarantowanie możliwości poszkodowanym
         podmiotom do uprzedniego wszczęcia postępowania, którego przedmiotem będzie unieważnienie decyzji o przyznaniu zamówienia(35).
      
      70.      Jednakże fakt, że w Niderlandach decyzja o udzieleniu zamówienia przed zawarciem umowy nie podlega ani kontroli administracyjnej,
         ani kontroli sądowej(36), nie wydaje się mieć szczególnego znaczenia w okolicznościach niniejszej sprawy(37).
      
      71.      Po pierwsze, należy podkreślić, że Combinatie dobrowolnie zrezygnowała z drogi odwoławczej do Gerechtshof Leeuwaarden i podjęła
         decyzję o wniesieniu powództwa o odszkodowanie(38). Po drugie, wobec faktu, że została wszczęta sprawa o odszkodowanie i w związku z tym, że umowa już została zawarta (w dniu
         3 grudnia 2007 r.), w świetle art. 2 ust. 5 i 6 dyrektywy 89/665 nie było już konieczne wszczęcie postępowania o unieważnienie.
         Ten ostatni aspekt wykazuje ponadto brak znaczenia rozważań poczynionych przez Rechtbank w pkt 4.14 postanowienia odsyłającego,
         opartych na przekonaniu, że stwierdzenie nieważności decyzji o udzieleniu zamówienia powinno poprzedzać zasądzenie odszkodowania
         z tytułu doznanej szkody”(39).
      
      72.      Nie ulega zatem wątpliwości, że ze względu na sposób, w jaki Rechtbank formułuje swoje pytania, powyższa argumentacja jest
         zasadna, gdyż w świetle opisanych powyżej szczególnych okoliczności, nie miało miejsce naruszenie zasad skuteczności i równorzędności,
         czyli podstawowych wyznaczników granic autonomii procesowej państw członkowskich, a co za tym idzie, brak ustanowionego środka
         prawnego prowadzącego do unieważnienia nie ma podstawowego znaczenia dla celów udzielenia odpowiedzi.  
      
      73.      W świetle powyższych rozważań, proponuję, by Trybunał odpowiedział na pytanie trzecie w ten sposób, że dyrektywa 89/665 nie
         sprzeciwia się ewentualnym rozbieżnościom między kryteriami stosowanymi przez sąd orzekający w sprawie środków tymczasowych
         a tymi, którymi posługuje się sąd orzekający w sprawie co do jej istoty, pod warunkiem że nie narusza to rezultatów zamierzonych
         przez dyrektywę 89/665, a w szczególności nie narusza trzech gwarancji przewidzianych w art. 2 ust. 1, w takim kształcie jaki
         wynika z wykładni dokonanej przez orzecznictwo wspólnotowe. 
      
      C –    Przypisanie odpowiedzialności i związane z tym odszkodowanie za poniesioną szkodę: odpowiedź na czwarte i piąte pytanie prejudycjalne
            
      1.      Brak właściwości Trybunału do przypisania odpowiedzialności w ramach sporu przed sądem krajowym.
      74.      Poprzez czwarte pytanie, Rechtbank wnosi, by Trybunał wypowiedział się w przedmiocie tego, jaki podmiot może zostać uznany
         za odpowiedzialny za ewentualne szkody poniesione przez Combinatie. Sąd formułuje swoje wątpliwości co do możliwości ustalenia
         odpowiedzialności instytucji zamawiającej zarówno w przypadku gdy w ramach odpowiedzi na pytanie trzecie stwierdzi się brak
         zgodności niderlandzkiego reżimu w zakresie środków tymczasowych z dyrektywą 89/665 [lit. a) czwartego pytania], jak również
         w przypadku, gdy zostanie stwierdzone, iż system niderlandzki jest z nią zgodny [lit. b) czwartego pytania], wskazując jednocześnie
         na inne potencjalnie odpowiedzialne podmioty „jeżeli odpowiedzialności za to nie można przypisać instytucji zamawiającej”
         [lit. d) czwartego pytania]. Natomiast czwarte pytanie lit. c) jest oparte na założeniu, że „organ miałby być zobowiązany
         do naprawienia szkody” i zmierza do wyjaśnienia treści wytycznych przyjętych w prawie Unii w zakresie ustalania szkody i jej
         oszacowania. 
      
      75.      Piąte pytanie stanowi podsumowanie poprzedzających go pytań, gdyż zmierza do ustalenia „co powinien uczynić sąd krajowy” w sytuacji
         gdy, w świetle odpowiedzi udzielonych na pytania oraz prawa krajowego, „wyegzekwowanie odpowiedzialności okaże się praktycznie
         niemożliwe lub nadmiernie utrudnione.” 
      
      76.      W mojej ocenie, Trybunał nie może udzielać wskazówek Rechtbank co do wskazania podmiotu odpowiedzialnego za zaistnienie szkody,
         którą mogła ponieść Combinatie wskutek naruszenia prawa zamówień publicznych. Stanowi to bowiem samo jądro sporu rozpatrywanego
         przez sąd krajowy. Wskazane przeze mnie uprzednio powody leżące u podstaw odmowy przeredagowania trzeciego pytania, dotyczące
         zakresu kompetencji sądu krajowego co do dokonania oceny stanu faktycznego oraz okoliczności przedmiotowej sprawy rozpatrywanej
         przez ten sąd, przemawiają ponownie za brakiem właściwości Trybunału Sprawiedliwości do oceny odpowiedzialności poszczególnych
         podmiotów, które brały udział w przetargu na wykonanie robót budowlanych w Emmen. 
      
      77.      Uważam bowiem, że wyłącznie Rechtbank(40) może dokonać oceny takich aspektów, jak przyjęcie odpowiedzialności Provincie czy też odpowiedzialności państwa – z tytułu
         działania sądu stosującego środki tymczasowe – czy też jakiegokolwiek innego podmiotu, biorąc pod uwagę tak istotne okoliczności
         jak to, że Provincie bezzwłocznie przystąpiła do udzielenia zamówienia, ani też nie odwołała się od orzeczenia sądu w zakresie
         zastosowania środków tymczasowych, jak również możliwe alternatywne scenariusze (jeżeli występowały) wobec udzielenia zamówienia
         na rzecz MFE. Z drugiej strony, sąd krajowy powinien wziąć pod uwagę okoliczności, w jakich zostało wydane postanowienie w przedmiocie
         zastosowania środków tymczasowych przez sąd krajowy, jak również to, że Combinatie dobrowolnie zrezygnowała z dalszego postępowania
         odwoławczego od postanowienia w przedmiocie zastosowania środków tymczasowych. 
      
      78.      Ponadto, w takim zakresie w jakim powództwo wytoczone przed sądem krajowym opiera się na naruszeniu prawa wspólnotowego, jego
         rozpatrzenie(41) – co ma tutaj największe znaczenie – może mieć miejsce jedynie w państwie członkowskim, w ramach prawa krajowego dotyczącego
         odpowiedzialności odszkodowawczej(42).
      
      79.      Z tych względów, uważam, że Trybunał nie powinien udzielać odpowiedzi na pytania czwarte i piąte, gdyż wymagają one wypowiedzenia
         się odnośnie do tego, jakiemu podmiotowi można przypisać odpowiedzialność w sporze przed sądem krajowym. 
      
      2.      Kryteria przypisania odpowiedzialności i zakresu szkody 
      80.      Niezależnie od powyższego, Trybunał powinien udzielić wyjaśnień Rechtbank co do tego, czy prawo Unii określa wytyczne w zakresie
         stwierdzenia zaistnienia szkody, przypisania odpowiedzialności za nią i wreszcie jej oszacowania. 
      
      a)      Rozważania wstępne
      81.      Po pierwsze, należy sprecyzować, do czego zmierza Rechtbank, zadając czwarte pytanie prejudycjalne (lit. c), i pragnąc ustalić,
         czy „jeżeli organ miałby być zobowiązany do naprawienia szkody”, to prawo Unii Europejskiej ustanawia wytyczne, zgodnie z którymi
         dokonuje się stwierdzenia zaistnienia szkody i jej wymiaru. 
      
      82.      Początkowo, możliwe byłoby uznanie, że Rechtbank wychodzi z założenia, że jako przesłanka udzielenia odpowiedzi na pytanie
         zawarte w lit. c) została ustalona odpowiedzialność instytucji zamawiającej.  
      
      83.      Niemniej jednak nie jest to teza, którą należałoby przyjąć, gdyż Rechtbank określa zakres pytania czwartego lit. c) w taki
         sposób, że co prawda opiera je na założeniu, że Provincie może być uznana za odpowiedzialną, niemniej jednak nie wyklucza,
         iż odpowiedzialność tę można przypisać innym podmiotom, które w taki czy inny sposób brały udział w postępowaniu przetargowym.
         W związku z tym możliwa jest interpretacja, że sąd odsyłający zmierza ogólnie do ustalenia, jakiego rodzaju wytyczne wynikają
         z prawa Unii w dziedzinie zamówień publicznych w zakresie przyznania odszkodowania na podstawie ustalonej odpowiedzialności.
         
      
      84.      Nie można też zapominać, że prawidłowe ustalenie odpowiedzialności odszkodowawczej wymaga wykazania istnienia szkody, jako
         niezbędnej przesłanki dokonywania jakichkolwiek dalszych rozważań. Jeżeli nie można wykazać istnienia szkody, nie powinno
         się stosować jakiegokolwiek mechanizmu odpowiedzialności pozaumownej. Na tym etapie znaczenia nabierają zatem takie kwestie,
         jak ustalenie wymiaru szkody i jej oszacowanie. 
      
      85.      Z oczywistych względów, w zakresie zamówień publicznych te aspekty nastręczają duże trudności, gdyż nawet przy założeniu,
         że miało miejsce naruszenie prawa Unii, należy przeprowadzić prawdziwy rachunek prawdopodobieństwa, by dojść do wniosku, że
         wykluczony oferent (w niniejszej sprawie Combinatie) byłby ostatecznie wybrany, gdyby postępowanie przetargowe było przeprowadzone
         w sposób prawidłowy. 
      
      86.      Jednakże trudności, które zostały przeze mnie przedstawione powyżej, nie występują wyłącznie w niniejszej sprawie, lecz są
         właściwe dla wielu przypadków odpowiedzialności pozaumownej(43). W takich przypadkach, sąd krajowy jest zobowiązany do stosowania abstrakcyjnego rozumowania opartego na takich wskazówkach,
         jakimi dysponuje, i ustalenia, z prawdopodobieństwem bliskim pewności, że wykluczonemu oferentowi udzielono by zamówienia,
         gdyby przepisy w zakresie zamówień były przestrzegane. 
      
      87.      Należy również rozważyć inną kwestię, jaką jest wymiar poniesionej szkody, który musi być ustalony dla celów zasądzenia odszkodowania.
         Wynik może być bowiem odmienny, w zależności od tego, czy brane będą pod uwagę jedynie rzeczywiście poniesione przez oferenta
         wydatki mające na celu wzięcie udziału w przetargu (damnum emergens) czy też inny rodzaj szkody, co do zasady obarczony większymi
         trudnościami dowodowymi, w postaci utraconych korzyści (lucrum cessans) wynikających z faktu, że oferent został wykluczony
         z przetargu niezgodnie z prawem. 
      
      88.      Mając powyższe na uwadze, należy zatem w jednoznaczny sposób rozróżnić trzy zakresy w ramach dyrektywy 89/665: 
      
      -      Po pierwsze: zakres samej dyrektywy 89/665, której zamierzeniem jest wzmocnienie istniejących mechanizmów, zarówno na poziomie
         krajowym, jak i unijnym, by zapewnić skuteczne stosowanie dyrektyw w sprawie zamówień publicznych(44). W tym celu, dyrektywa ustanawia zobowiązanie po stronie państw członkowskich do zapewnienia, że niezgodne z prawem decyzje
         podejmowane przez instytucje zamawiające mogą być przedmiotem skutecznego i bezzwłocznego odwołania, wskazując wprost w art. 2
         ust. 1 lit. c), że należy zapewnić przyznanie odszkodowania podmiotom, które doznały uszczerbku w wyniku naruszenia. 
      
      -      Po drugie: zakres bardziej szczegółowych zasad, które regulują poszczególne postępowania ustanowione w państwach członkowskich.
         Biorąc pod uwagę, że postanowienia dyrektywy 89/665 ograniczają się jedynie do samego zbliżenia krajowych instrumentów procesowych
         w celu zapewnienia uzyskania zgodności z prawem Unii Europejskiej w dziedzinie zamówień publicznych, oczywistym jest, że to
         do państw członkowskich należy zadanie ustanowienia reguł procesowych i cech poszczególnych postępowań, które mają wykonać
         postanowienia art. 2 ust. 1 lit. c) dyrektywy 89/665. Dotyczy to szczególnych regulacji procesowych, które pozostają poza
         sferą dyrektywy. 
      
      -      Po trzecie: zakres postanowień prawa materialnego, z których wynikają zasady ustalenia odpowiedzialności, i które oczywiście
         pozostają również poza zakresem dyrektywy 89/665.
      
      b)      W przedmiocie zastosowania art. 2 ust. 7 dyrektywy 92/13 
      89.      Ten perfekcyjnie ustalony schemat, w ramach którego prawo Unii Europejskiej nie interweniuje wprost, lecz za pośrednictwem
         zasad skuteczności i równorzędności, mógłby zostać zmodyfikowany przez dyrektywę 92/13, jeżeliby przyjąć, że jej art. 2 ust. 7
         zawiera pewne wytyczne służące do ustalenia istnienia szkody i jej wymiaru. 
      
      90.      Jak zostanie to stwierdzone w dalszej kolejności, taka sytuacja nie ma jednak miejsca.
      
      91.      W związku z powyżej przywołanym przepisem pojawia się pytanie, czy możliwe jest ustalenie jego związku z wymogami w zakresie
         wykazania zaistnienia i wymiaru szkody, której naprawienie jest zagwarantowane przez dyrektywę 89/665. Podsumowując, pytanie
         brzmi, jakie znaczenie ma ten dodatkowy artykuł zawarty w dyrektywie 92/13 w stosunku do dyrektywy 89/665?
      
      92.      Do tej pory Trybunał nie wypowiadał się w przedmiocie takiego pytania. 
      
      93.      Artykuł 2 ust. 7 zawiera trzy elementy, które mogą zostać wyróżnione. Po pierwsze, odnosi się on do określonego rodzaju poniesionej
         szkody, a mianowicie do kosztów przygotowania oferty, po drugie, do ciężaru dowodu ograniczonego jedynie do wykazania, z jednej
         strony, że miało miejsce naruszenie prawa Unii, a z drugiej strony, że zainteresowana osoba miałaby rzeczywistą szansę uzyskania
         zamówienia, oraz po trzecie do związku przyczynowego polegającego na tym, że w konsekwencji tego naruszenia szansa ta została
         zagrożona. 
      
      94.      Aczkolwiek zamówienia publiczne w sektorach szczególnych (gospodarka wodna, energetyka, transport i usługi pocztowe, które
         są regulowane dyrektywą 2004/17(45)) różnią się w zakresie ich szczegółowego uregulowania i charakteru od ogólnych zamówień publicznych, będących przedmiotem
         dyrektywy 2004/18, to trudno jednak uzasadnić uregulowanie odszkodowania za poniesioną szkodę w zakresie tych pierwszych sektorów,
         co ma miejsce w niniejszej sprawie, przy jednoczesnym braku tego rodzaju regulacji w zakresie udzielania zamówień ogólnych.
         
      
      95.      Podkreślenia wymaga, że te dwie dyrektywy zostały zmienione dyrektywą 2007/66/WE(46), a ustawodawca unijny nie zdecydował się przy okazji tej zmiany wprowadzić do treści dyrektywy 89/665 postanowienia zbliżonego
         do art. 2 ust. 7 dyrektywy 92/13. Można byłoby z tego pośrednio wnioskować, że prawodawca nie chciał wprowadzać podobnego
         postanowienia w zakresie ustalania szkody, której naprawienie jest gwarantowane przez dyrektywę 89/665, celowo pozostawiając
         otwartą kwestię jej ustalenia i wymiaru. 
      
      96.      Odnośnie do zakresu szkody, jaką należy naprawić, nie ulega wątpliwości, że dyrektywa 89/665 pozostawia tę kwestię otwartą,
         co oznacza w pierwszej kolejności, że państwa członkowskie zachowują swobodę w zakresie uwzględnienia zarówno rzeczywiście
         poniesionej szkody, jak i utraconych korzyści. Dyrektywa 92/13 również nie ogranicza autonomii, z której korzystają państwa
         członkowskie, gdyż wskazuje ona jedynie na pewne elementy dotyczące związku przyczynowego i ciężaru dowodu, celem ułatwienia
         dochodzenia odszkodowania odpowiadającego kosztom poniesionym przez oferenta. Przepis ten jednak nie dostarcza żadnych wskazówek
         w zakresie wymiaru szkody, zakresu odszkodowania, ani też przypisania odpowiedzialności. Ogranicza się on bowiem do ustanowienia
         wymogów w prawie krajowym, na wypadek naruszenia prawa Unii i przedstawienia mniej lub bardziej wyczerpujących dowodów w zakresie
         prawdopodobieństwa udzielenia zamówienia publicznego(47).
      
      97.      Co za tym idzie, w mojej ocenie, należy zrelatywizować znaczenie, jakie ma treść art. 2 ust. 7 dyrektywy 92/13 w niniejszej
         sprawie. Niemniej jednak uważam, że ani pewność prawna ani też równowaga instytucjonalna nie zostałyby naruszone gdyby, dla
         celów dokonania wykładni dyrektywy 89/665, uwzględnić niektóre aspekty wynikające ze wskazanego przepisu dyrektywy 92/13 w zakresie
         związku przyczynowego oraz ciężaru dowodu co do rzeczywiście poniesionej szkody, na którą składają się koszty uczestnictwa
         w przetargu. Nie będzie to też ograniczać swobody, którą poprzez autonomię procesową prawo Unii przyznaje państwom członkowskim
         w zakresie ustanowienia wymogu wykazania związku przyczynowego(48) dla jakiegokolwiek rodzaju szkody lub jej zakresu, czy też w zakresie uwzględniania szerszego uszczerbku niż tylko same poniesione
         koszty, przykładowo obejmując utracone korzyści. 
      
      c)      Wykazanie szkody 
      98.      Tym samym, w zakresie, w jakim czwarte pytanie lit. c) dotyczy wykazania szkody, kluczem do udzielenia odpowiedzi powinna
         być zasada autonomii procesowej państw członkowskich. Zgodnie z tą zasadą, do państw członkowskich należy ustalenie kryteriów
         w zakresie przyznawania odszkodowania przewidzianego w art. 2 ust. 1 lit. c) dyrektywy 89/665.
      
      99.      Dyrektywa 89/665 nie dostarcza wytycznych w zakresie stwierdzania odpowiedzialności. Niemniej jednak, prawo Unii nie powinno
         pozostać całkowicie wykluczone w zakresie tego aspektu, gdyż zawsze należy zachować wymogi, które przedstawiłem w toku niniejszej
         opinii, polegające na konieczności zapewnienia zasady równorzędności i skuteczności. Te zasady stanowią bowiem wsparcie w odpowiednim
         stosowaniu zasady skutecznej kontroli, jaką mają sprawować sądy krajowe w odniesieniu do uprawnień przyznanych przez prawo
         Unii.
      
      100. Przykładowo, zasada skuteczności umożliwiła Trybunałowi uzasadnienie stanowiska, że Republika Portugalska uchybiła swoim zobowiązaniom(49), gdyż ustawodawstwo portugalskie uzależniało uzyskanie odszkodowania z tytułu naruszenia prawa wspólnotowego w dziedzinie
         zamówień publicznych lub norm prawa krajowego, które dokonują jego transpozycji, od wykazania winy nieumyślnej lub umyślnego
         działania. Zdaniem Trybunału takie uzależnienie odszkodowania od wykazania winy nie odpowiadało odpowiedniej ochronie sądowej,
         gdyż skutkowało tym, że poszkodowani oferenci są pozbawieni prawa do uzyskania odszkodowania lub też, że uzyskanie odszkodowania
         jest opóźnione(50).
      
      101. W innej dziedzinie wyrok w sprawie T-Mobile Netherlands i in.(51) dotyczy kwestii, czy w ramach zastosowania art. 81 ust. 1 WE i w związku z „oceną związku przyczynowego” między uzgodnieniem
         a zachowaniem przedsiębiorstw na rynku sąd krajowy ma obowiązek domniemania istnienia takiego związku przyczynowego w określonych
         okolicznościach(52), czy też w odniesieniu do ciężaru dowodu, sąd ten zachowuje swobodę w stosowaniu przepisów krajowych. Trybunał stwierdził,
         że domniemanie istnienia związku przyczynowego wynika z art. 81 ust. 1 WE i w „konsekwencji stanowi ono integralną część mającego
         zastosowanie prawa wspólnotowego”.
      
      102. Wyrok w sprawie T-Mobile Netherlands i in., który przenosi na szczebel prawa Unii Europejskiej (w dziedzinie konkurencji)
         wykazanie związku przyczynowego w drodze domniemania, kontrastuje z treścią orzeczenia wydanego w sprawie ERG i in.(53). Ten ostatni wyrok w pierwszej kolejności stanowi, że dla celów zobowiązania do naprawienia szkody, które wynika z treści
         dyrektywy 2004/35(54), wymogiem wynikającym z dyrektywy jest wykazanie związku przyczynowego(55), po czym zezwala jednak państwom członkowskim na ustalenie domniemania istnienia związku przyczynowego, opartego na określonych
         wiarygodnych wskazówkach, które zostały wskazane w treści tego orzeczenia.   
      
      103. Jak zostało to już uprzednio wskazane poza dziedziną zamówień publicznych wyrok w sprawie T-Mobile Netherlands i in. potwierdza
         znaczenie prawa Unii w kontekście wykazania związku przyczynowego, mimo tego, że zgodnie z wymogami autonomii procesowej,
         te kwestie są objęte właściwością państw członkowskich. Nie brak powodów, które uzasadniają powyższe stanowisko, bowiem w dziedzinie
         prawa konkurencji, znajduje bezpośrednie zastosowanie art. 81 WE, będący postanowieniem prawa pierwotnego(56). Niemniej jednak, charakter art. 81 WE w sposób fundamentalny odbiega od postanowień dyrektywy. Stąd też, w odniesieniu do
         prawa wtórnego, Trybunał nie był skłonny (tak jak w sprawie ERG i in.) do tak bezpośredniej ingerencji w czysto procesowe
         aspekty postępowania. 
      
      104. Niemniej jednak, w oparciu o treść dyrektywy 89/665, stosując ograniczenie autonomii procesowej państw członkowskich, we wskazanej
         powyżej sprawie Komisja przeciwko Portugalii, Trybunał uznał za nieprawidłowe uzależnienie uznania odpowiedzialności od wykazania
         winy nieumyślnej lub umyślnego działania. W związku z tym, nie widzę przeciwwskazań, by rozszerzyć to stanowisko na inne krajowe
         wymogi, takie jak wytyczne w zakresie wykazania istnienia lub wymiaru poniesionej szkody. 
      
      105. Dla celów udzielenia odpowiedzi na te części pytania czwartego i piątego, które dotyczą wytycznych w zakresie wykazania szkody,
         z powyższych uwag można wywieść zasadę, będącą szczególnym odzwierciedleniem wymogu skuteczności prawa Unii, wedle której
         ciężar wykazania istnienia szkody dla celów art. 2 ust. 1 lit. c) dyrektywy 89/665 nie może być poddany tak sztywnym wymogom,
         że wykazanie szkody byłoby do tego stopnia utrudnione, że naruszałoby skuteczność prawa Unii.
      
      d)      Zakres poniesionej szkody 
      106. Dyrektywa 89/665 nie dostarcza również wskazówek w przedmiocie tych elementów, które wchodzą w zakres pojęcia szkody, a zatem
         ustalanie zakresu szkody wydaje się być całkowicie powierzone państwom członkowskim. 
      
      107. Niemniej jednak, w określonych okolicznościach, również w tym zakresie Trybunał ustanowił szczególne obowiązki, przede wszystkim
         w dziedzinie konkurencji, co do odszkodowania za poniesioną szkodę, dla celów ochrony interesów zagrożonych poprzez naruszenie
         prawa Unii.
      
      108. I tak, w wyroku w sprawie Courage i Crehan(57) Trybunał stwierdził, że z wymogu pełnej skuteczności art. 85 WE (obecnie art. 101 TFUE) wynika obowiązek naprawienia szkody,
         która została wyrządzona przez umowę lub zachowanie mogące ograniczyć lub zakłócić konkurencję. Natomiast w wyżej wymienionym
         wyroku w sprawie Manfredi i in. podkreślono, że w braku właściwych uregulowań Unii „do wewnętrznego porządku krajowego każdego
         państwa członkowskiego należy ustalenie kryteriów pozwalających na określenie zakresu naprawienia szkody […], przy czym przestrzegane
         muszą być zasady równoważności i skuteczności” (pkt 98). 
      
      109. W wyroku w sprawie Manfredi i in. wskazano, że istnieje „prawo każdej osoby do żądania naprawienia szkody spowodowanej przez
         umowę lub zachowanie mogące ograniczyć lub zakłócić konkurencję”, i że „osoby, które poniosły szkodę, muszą móc żądać naprawienia
         nie tylko rzeczywistej szkody (damnum emergens), lecz także utraconych korzyści (lucrum cessans) oraz zapłaty odsetek” (pkt 95).
      
      110. Biorąc pod uwagę, że w praktyce, w przypadku naruszenia prawa Unii, należy dopuścić możliwość naprawienia szkody, utracone
         korzyści (lucrum cessans) nie mogą zostać całkowicie wykluczone ze szkody podlegającej naprawieniu(58).
      
      111. W mojej ocenie jako jeszcze bardziej oczywisty jawi się wymóg uwzględnienia w znajdujących zastosowanie przepisach prawa krajowego
         odsetek za opóźnienie dla celów skutecznego naprawienia szkody. Jak to bowiem wynika z wyroku w sprawie Marshall(59) odsetki „stanowią niezbędny element odszkodowania”. 
      
      112. W zakresie dotyczącym odpowiedzi na czwarte i piąte pytanie, proponuję, by Trybunał wskazał, że dla celów art. 2 ust. 1, lit. c)
         dyrektywy 89/665 wytyczne w zakresie ustalania istnienia szkody i jej wymiaru z tytułu naruszenia prawa Unii w dziedzinie
         zamówień publicznych powinny być ustanowione przez prawo krajowe, przy czym zasada skuteczności prawa Unii wymaga, by ciężar
         wykazania istnienia szkody nie był poddany tak sztywnym wymogom, że jej wykazanie jest do tego stopnia utrudnione, że zagraża
         skuteczności tego przepisu, jak również konieczne jest uwzględnienie odpowiednich odsetek za zwłokę, oraz wreszcie, iż utracone
         korzyści (lucrum cessans) nie mogą zostać całkowicie wykluczone ze szkody podlegającej naprawieniu.
      
      VII – Wnioski
      113. Mając na względzie powyższe rozważania, zwracam się do Trybunału z propozycją, aby: 
      
      1)      stwierdził niedopuszczalność pierwszego pytania prejudycjalnego; 
      2)      w odniesieniu do pozostałych pytań sformułowanych przez Rechtbank odpowiedział w następujący sposób:
      a)      w przedmiocie pytania drugiego, w zakresie, w jakim nie stwierdzono, iż naruszona została skuteczność prawa Unii, art. 1 ust. 1
         i 3 oraz art. 2 ust. 1 i 6 dyrektywy 89/665 nie sprzeciwiają się przepisom prawa krajowego, na mocy których istnieje tylko
         jedno postępowanie prowadzące do uzyskania środków tymczasowych, które charakteryzuje się tym, że zmierza do szybkiego rozstrzygnięcia
         sprawy i w związku z tym wyłącza wymianę pism między przedstawicielami stron, oraz nie uznaje co do zasady przeprowadzenia
         dowodów innych niż dowody pisemne, jak również wyłącza zastosowanie ogólnych zasad dotyczących ciężaru dowodu [lit. a)], i to
         niezależnie od tego, że orzeczenie sądu w tym zakresie skutkuje ostatecznym ukształtowaniem stosunków prawnych i nie stanowi
         etapu w procesie rozpoznawania sporu, który prowadzi do prawomocnego rozstrzygnięcia tej kwestii [lit. b)], jak również niezależnie
         od tego, że wiąże jedynie strony postępowania [lit. c)],
      
      b)      w przedmiocie pytania trzeciego, dyrektywa 89/665 nie sprzeciwia się ewentualnym rozbieżnościom między kryteriami stosowanymi
         przez sąd orzekający w sprawie środków tymczasowych a tymi, którymi posługuje się sąd orzekający w sprawie co do jej istoty,
         pod warunkiem że nie narusza to rezultatów zamierzonych przez dyrektywę 89/665, a w szczególności nie narusza trzech gwarancji
         przewidzianych w art. 2 ust. 1, w takim kształcie jaki wynika z wykładni dokonanej przez orzecznictwo wspólnotowe. 
      
      c)      w przedmiocie czwartego i piątego pytania prejudycjalnego: 
      -      Trybunał nie jest właściwy w zakresie ustalenia, komu należy przypisać odpowiedzialność w sporze przed sądem krajowym.
      -      dla celów art. 2 ust. 1, lit. c) dyrektywy 89/665, wytyczne w zakresie ustalania istnienia szkody i jej wymiaru, z tytułu
         naruszenia prawa Unii w dziedzinie zamówień publicznych powinny być ustanowione przez prawo krajowe, przy czym zasada skuteczności
         prawa Unii wymaga, by ciężar wykazania istnienia szkody nie był poddany tak sztywnym wymogom, że jej wykazanie jest do tego
         stopnia utrudnione, że zagraża skuteczności tego przepisu, jak również konieczne jest uwzględnienie odpowiednich odsetek za
         zwłokę, oraz wreszcie, iż utracone korzyści (lucrum cessans) nie mogą zostać całkowicie wykluczone ze szkody podlegającej
         naprawieniu. 
      
      1 –	Język oryginału: hiszpański.
      
      2 –	Dz.U. L 395, s. 33.
      
      3 –	Dz.U. L 209, s. 1.
      
      4 –	Dla celów krajowego postępowania administracyjnego, zamówienie zostało określone jako Projekt 1382.
      
      5 –	W ocenie Provincie, główne uchybienia polegały na tym, iż wymogi dotyczące kryteriów wyboru oferentów, w szczególności
         dotyczące zdolności oferentów, ich doświadczenia i uzyskanych obrotów zostały w znaczący sposób zmienione w toku postępowania.
         Ponadto Provincie poinformowała Combinatie, iż oferta MFE została poddana dogłębnej kontroli, w wyniku której zapadła decyzja,
         że zamówienie nie może być udzielone MFE, w związku z czym pojawia się możliwość, iż postępowanie przetargowe zostanie powtórzone.
         
      
      6 –	Punkt 4.13 postanowienia z dnia 27 listopada 2007 r.
      
      7 –	Rozprawa została wyznaczona na dzień 13 lutego 2008 r.
      
      8 –	Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania
         zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz.U. L 134, s. 114). 
      
      9 –       Ta kwota obowiązywała w czasie, gdy zostało opublikowane ogłoszenie o przetargu i została ustanowiona przez rozporządzenie
         Komisji (WE) 2083/2005 z dnia 19 grudnia 2005 r. zmieniające dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
         w odniesieniu do progów ich stosowania w zakresie procedur udzielania zamówień (Dz.U. L 333 s. 28).
      
      10 –	Przepis w brzmieniu ustalonym zgodnie z art. 41 dyrektywy Rady 92/50/EWG z dnia 18 czerwca 1992 r. odnoszącej się do koordynacji
         procedur udzielania zamówień publicznych na usługi (Dz.U. L 209, s.1). Zgodnie z treścią art. 33 dyrektywy Rady 93/36/EWG
         z dnia 14 czerwca 1993 r. koordynującej procedury udzielania zamówień publicznych na dostawy (Dz.U. L 199, s. 1) oraz art. 36
         dyrektywy Rady 93/37/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącej koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty
         budowlane (Dz.U. L 199, s. 54), jak również z art. 82 akapit drugi dyrektywy 2004/18, jak również tabel korelacji załączonych
         do wyżej przywołanych dyrektyw, odniesienia do dyrektyw 71/305/EWG, 77/62/EWG oraz 92/50 EWG, które znajdują się w art. 1
         ust. 1 dyrektywy 89/665, należy rozumieć jako odniesienia do dyrektywy 2004/18. 
      
      11 – Dyrektywa Rady z dnia 25 lutego 1992 r. koordynująca przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne odnoszące się do stosowania
         przepisów wspólnotowych w procedurach zamówień publicznych podmiotów działających w sektorach gospodarki wodnej, energetyki,
         transportu i telekomunikacji (Dz.U. L 76, s. 14). 
      
      12 –	Preambuła Raamwet EEG-voorschriften aanbestedingen, een kaderwet voor de iImplementatie van communautaire aanbestedingsregels
         (Ustawa ramowa w sprawie zastosowania przepisów wspólnotowych w dziedzinie zamówień publicznych, zwana dalej „Raamwet”) potwierdza
         to stanowisko, wskazując, że „implementacja [dyrektywy 89/665/EWG] nie wymaga dokonania zmian w ustawodawstwie […]. Środki
         odwoławcze, które muszą być dostępne dla zainteresowanych podmiotów na mocy dyrektywy są już ustanowione w niderlandzkim systemie
         prawnym”. 
      
      13 –	Tak wynika z orzecznictwa Raad van State [Rady Stanu].
      
      14 –	Między innymi decyzja o udzieleniu zamówienia określonemu oferentowi.
      
      15 –	Jak wynika z treści Raamwet oraz z art. 8 ust. 3 Algemene Wet Bestuursrecht (zwanej dalej „ustawą ogólną o prawie administracyjnym”)
         nie ma możliwości złożenia odwołania do sądu w trybie sądowo-administracyjnym od wcześniejszych decyzji podejmowanych przez
         organ administracji w celu przygotowania zawarcia aktu prawnego poddanego prawu prywatnemu. 
      
      16 –	Nawet od wstępnych decyzji podejmowanych przez instytucje zamawiające, takich jak decyzja o udzieleniu zamówienia. 
      
      17 –	Zgodnie z uwagami na piśmie przedstawionymi przez rząd niderlandzki, sąd administracyjny może jednak uznać się za właściwy,
         gdy wyjątkowo na mocy ustawy szczególnej taka kompetencja została mu przyznana, tak jak to ma przykładowo miejsce w odniesieniu
         do udzielania koncesji na mocy Wet Personenvervoer de 2000 [ustawy z 2000 r. o przewozach pasażerskich]. 
      
      18 –	Wyroki Trybunału Sprawiedliwości: z dnia 4 października 2007 r. w sprawie C‑429/05 Rampion i Godard,  Zb.Orz. s. I‑8017,
         pkt 23 i 24; z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie C‑387/07 MI.VER i Antonelli, Zb.Orz. s. I‑9597, pkt 15; z dnia 10 września
         2009 r. w sprawie C‑206/08 Eurawasser, Zb.Orz. s. I‑8377, pkt 33 i 34; z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie C‑314/08 Filipiak,
         Zb.Orz. s. I‑11049, pkt 40‑42. 
      
      19 –	 Już na wstępie treść pytań oznaczonych jako litery b) i c) pierwszego z pytań prejudycjalnych wykazują wewnętrzną sprzeczność,
         gdyż lit. b) odnosi się do tego, że „sąd administracyjny musiał ograniczyć się do oceny i orzekania w przedmiocie decyzji
         o udzieleniu zamówienia”, natomiast w lit. c) wskazano, że ogólna ustawa o prawie administracyjnym „wyłączała możliwość wniesienia
         takiej skargi [do sądu administracyjnego] w przypadku decyzji o zawarciu umowy przez instytucję zamawiającą z oferentem”.
         
      
      20 –	W Niderlandach sąd administracyjny nie jest właściwy w sprawach dotyczących zamówień publicznych. Sprawuje on jedynie kontrolę
         w odniesieniu do pewnych koncesji publicznych, zważywszy, że mają one charakter typowo administracyjny, w dużym stopniu związany
         ze sferą publicznoprawną. Ten wyjątek został wskazany w preambule do ogólnej ustawy prawo administracyjnej, co podkreślił
         rząd niderlandzki. Zgodnie z jej treścią, w celu uniknięcia niepożądanych konfliktów, ustawa sprzeciwia się powielaniu właściwości
         obu sądów. 
      
      21 –	Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 1981 r. w sprawie 244/80, Foglia, Rec. s. 3045, pkt 18. 
      
      22 –	Wyroki Trybunału: z dnia 16 grudnia 1976 r. w sprawie 33/76 Rewe, Rec. s. 1989, pkt 5; z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie,
         C‑312/93 Peterbroeck, Rec. s. I‑4599, pkt 12; z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie C‑432/05 Unibet, Zb.Orz. s. I‑2271, pkt  39;
         z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawach połączonych od C‑222/05 do C‑225/05 Van der Weerd i inni, Zb.Orz. s. I‑4233, pkt 28; z dnia
         15 kwietnia 2008 r. w sprawie C‑268/06 Impact, Zb.Orz. s. I‑2483, pkt 44.   
      
      23 –	Wyżej wymieniony wyrok w sprawie Peterbroeck, pkt 14; wyrok z dnia 3 września 2009 r. w sprawie C‑2/08 Fallimento Olimpiclub,
         Zb.Orz. s. I‑7501 pkt 27.
      
      24 –	Wyroki Trybunału: z dnia 15 września 1998 r. w sprawie C‑231/96 Edis, Rec. s. I‑4951, pkt 36; z dnia 1 grudnia 1998 r.
         w sprawie C‑326/96 Levez, Rec. s. I‑7835, pkt 41; z dnia 19 września 2006 r. w sprawie C‑392/04 i C‑422/04 i-21 Germany i Arcor,
         Zb.Orz. s. I‑8559, pkt 62.
      
      25 –	Są to aspekty, wobec których Trybunał nie może wypowiadać się in abstracto.
      26 –	Artykuł 2 ust. 1 lit. a). Kursywa została dodana przeze mnie. Ponadto, art. 2 ust. 4 dyrektywy 89/665 upoważnia państwa
         członkowskie do tego, by przy podejmowaniu decyzji o zastosowaniu środków tymczasowych organ odwoławczy brał pod uwagę „prawdopodobne
         konsekwencje podejmowanych środków dla wszystkich stron, które mogą doznać uszczerbku, a także dla interesu publicznego i organ
         ten może nie stosować takich środków, jeżeli ich negatywne konsekwencje mogłyby przewyższyć korzyści”. Aczkolwiek w dalszej
         części tego ustępu wyjaśnione zostało, że „decyzja o niezastosowaniu środków tymczasowych nie narusza pozostałych roszczeń
         podmiotu korzystającego ze środków odwoławczych”, to przepis ten nie określa zasad procesowych, jakimi muszą rządzić się te
         postępowania. 
      
      27 –	Przykładowo w wyrokach Trybunału: z dnia 19 września 1996 r. w sprawie C‑236/95 Komisja przeciwko Grecji, Rec. s. I‑4459),
         pkt 11; oraz z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie C‑214/00 Komisja przeciwko Hiszpanii, Zb.Orz s. I‑4667, pkt 98, z których wynika,
         że należy zapewnić możliwość zastosowania środków tymczasowych niezależnie od jakichkolwiek uprzednich działań. 
      
      28 –	Kursywa jest moja.
      
      29 –	Komisja i Królestwo Niderlandów proponują przeredagować to pytanie w taki sposób, by zmierzało ono do wyjaśnienia czy dyrektywa
         89/665 zostaje naruszona w sytuacji gdy sąd stosujący środki tymczasowe stosuje prawo Unii Europejskiej w sposób, który następnie
         zostaje zakwalifikowany przez sąd rozpatrujący sprawę co do jej istoty jako błędny. Na tak postawione pytanie odpowiedź jest
         prosta, gdyż oczywiście, w związku z rozróżnieniem między drugorzędnymi regulacjami procesowymi zawartymi w dyrektywie 89/665
         – w zakresie gwarancji odwoławczych – a przepisami materialnymi w zakresie udzielania zamówień publicznych, środek tymczasowy,
         który opiera się na błędnej wykładni prawa materialnego znajdującego zastosowanie w sprawie, nie skutkuje sam w sobie naruszeniem
         dyrektywy 89/665.
      
      30 –	Wyroki Trybunału: z dnia 2 czerwca 1994 r. w sprawie C‑30/93 AC ATEL Electronics Vertriebs GmbH, Rec. s. I‑2305, pkt 16
         i 17; z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie C‑107/98 Teckal, Rec. s. I‑8121, pkt 29 i 30.
      
      31 –	Aby stwierdzić istnienie „błędnej wykładni”, Trybunał musiałby przeanalizować w dogłębny sposób takie elementy, które powinny
         być wyłącznie oceniane przez sąd krajowy. 
      
      32 –	Wyrok Trybunału z dnia 8 lutego 1990 r. w sprawie C‑320/88 Shipping and Forwarding Enterprise Safe, Rec. s. I‑285, pkt 11.
      
      33 –	Istnieją takie systemy postępowania, jak system hiszpański, gdzie te zmiany mają miejsce automatycznie, a wystarczające
         jest w tym zakresie wydanie prawomocnego orzeczenia w sprawie. 
      
      34 –	W szczególności w przedstawionych wyjaśnieniach (pkt 18 i nast.) w odpowiedzi na pytania sformułowane przez Trybunał Sprawiedliwości.
         Rząd niderlandzki najpierw wyjaśnia, że niderlandzki system prawny zawiera rozróżnienie między decyzją o udzieleniu zamówienia
         publicznego, która stanowi akt prawa administracyjnego a aktem prawa prywatnego, w ramach którego jest wykonywana ta decyzja,
         czyli zawarciem umowy, której przedmiotem jest to zamówienie, a następnie wskazuje w jednoznaczny sposób, że ani pierwsza
         decyzja, ani drugi akt prawny nie mogą być przedmiotem zaskarżenia. 
      
      35 –	Wyrok Trybunału z dnia 28 października 1999 r. w sprawie C‑81/98, Alcatel Austria AG i in., Rec. s. I‑7671, pkt 35, 37,
         38 i 43. 
      
      36 –	Rząd niderlandzki konsekwentnie utrzymuje w ramach swojej interwencji, tak jak to wskazywałem uprzednio, że sąd administracyjny
         nie jest właściwy do unieważnienia decyzji o udzieleniu zamówienia publicznego, gdyż ta decyzja stanowi tylko element poprzedzający
         zawarcie aktu prawa prywatnego. Jednakże sąd cywilny również nie może unieważnić decyzji o udzieleniu zamówienia, gdyż została
         ona podjęta w ramach sprawowania administracji publicznej. Należy również podkreślić, że nawet sąd cywilny nie może rozpatrzeć
         ewentualnego odwołania skierowanego przeciwko zawarciu umowy (aktu prawa prywatnego), co zostało podkreślone przez rząd niderlandzki
         w pkt 20 uwag pisemnych, bowiem orzecznictwo Hoge Raad przeciwstawia się sprawowaniu takiej kontroli przez sąd cywilny. Co
         za tym idzie, za wyjątkiem nadzwyczajnych okoliczności, umowa o udzielenie zamówienia publicznego nie może być zaskarżona
         z punktu widzenia jej niezgodności z prawem zamówień publicznych, bowiem nie została uznana legitymacja procesowa tych podmiotów,
         które mogłyby ewentualnie wykazać, iż taka umowa jest obarczona błędami prawnymi wynikającymi z jej treści lub też z poprzedzającego
         ją postępowania przetargowego, to jest, wykluczonych oferentów, jako że nie są oni stroną umowy z punktu widzenia prawa prywatnego.
         
      
      37 –	Co więcej, ta problematyka nie została podniesiona przez żadną ze stron postępowania.
      
      38 –	Mimo tego, że trudno byłoby osiągnąć efekt „uchylenia, utrzymania w mocy lub zmiany” środków tymczasowych, gdyż jak wskazałem
         uprzednio, przedmiot i żądania stron w obu postępowaniach były różne, a ponadto, mogły wpływać na różne strony. 
      
      39 –	Według Rechtbank, do powstania tych problemów nie doszłoby gdyby „decyzja mogła po prostu zostać zaskarżona przed sądem
         w ramach specjalnego trybu postępowania odwoławczego dla sporów dotyczących udzielenia zamówienia publicznego i gdyby na potrzeby
         przyznania odszkodowania ustalone było, że w pierwszej kolejności stwierdzona musi zostać nieważność zaskarżonej decyzji przez
         organ mający do tego niezbędne uprawnienia”. 
      
      40 –	W tym celu, Rechtbank musi wziąć pod uwagę wszystkie elementy charakteryzujące przedstawioną mu sytuację, a „do elementów
         tych należą, między innymi, stopień jasności i precyzji naruszonej normy, umyślność naruszenia, wybaczalny lub niewybaczalny
         charakter naruszenia prawa, ewentualne stanowisko instytucji wspólnotowej, a także uchybienie przez sąd krajowy obowiązkowi
         zwrócenia się z pytaniem prejudycjalnym zgodnie z art.[267 TFUE]” (wyrok z dnia 30 września 2003 r. w sprawie C‑224/01 Köbler,
         Zb.Orz. s. I‑10239, pkt 55), bowiem naruszenie prawa wspólnotowego jest wystarczająco istotne, „jeżeli rozpatrywane orzeczenie
         zostało wydane z oczywistym naruszeniem orzecznictwa Trybunału w tym zakresie” (wyrok z dnia 5 marca 1996 r. w sprawach połączonych
         C‑46/93 i C‑48/93 Brasserie du pêcheur i Factortame, Rec. s. I‑1029, pkt 55 oraz ww. wyrok w sprawie Köbler, pkt 56).  
      
      41 –	Pod warunkiem, że są spełnione przesłanki wynikające z orzecznictwa Trybunału: by naruszona norma prawna Unii była dla
         jednostek źródłem uprawnień, by naruszenie było wystarczająco istotne oraz by istniał bezpośredni związek przyczynowy między
         takim naruszeniem a poniesioną przez poszkodowanego szkodą.  
      
      42 –	Dla tych celów prawo krajowe nie może traktować naruszenia prawa Unii w sposób mniej korzystny niż naruszenia prawa krajowego
         (zasada równorzędności), ani nie może być tak ukształtowane, by w praktyce czynić otrzymanie odszkodowania niemożliwym lub
         nadmiernie utrudnionym (zasada skuteczności) (zob. między innymi ww. wyrok w sprawie Köbler, pkt 58 oraz wyrok z dnia 13 marca
         2007 r. w sprawie C‑524/04 Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation, Zb.Orz. s. I‑2107, pkt 123).
      
      43 –	Wystarczy tu przykładowo przytoczyć odpowiedzialność za szkodę w ramach świadczenia usług medycznych, które nie zostały
         wykonane zgodnie z lex artis.
      
      44 –      Wyroki Trybunału: z dnia 4 lutego 1999 r. w sprawie C‑103/97 Köllensperger i Atzwanger, Rec. s. I‑551, pkt 3; z dnia 14 października
         2004 r. w sprawie C‑275/03 Komisja przeciwko Portugalii, niepublikowany w Zbiorze, pkt 28.
      
      45 –	Dyrektywa 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynująca procedury udzielania zamówień
         przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (Dz.U. L 34, s. 1).  
      
      46 –	Dyrektywa 2007/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniająca dyrektywy Rady 89/665/EWG i 92/13/EWG
         w zakresie poprawy skuteczności procedur odwoławczych w dziedzinie udzielania zamówień publicznych (Dz.U. L 335, s. 31).
      
      47 –	W odniesieniu do kryteriów oszacowania wysokości poniesionej szkody, uproszczony charakter przepisu art. 7 ust. 2 zbliża
         go do stanowiska przyjętego w ww. wyroku Trybunału w sprawie Komisja przeciwko Portugalii, w której co prawda Trybunał nie
         wypowiedział się w przedmiocie kwestii, czy ma miejsce odpowiedzialność o charakterze obiektywnym, jednak z praktycznego punktu
         widzenia ograniczył wytyczne w zakresie wymiaru szkody do stwierdzenia naruszenia prawa Unii. 
      
      48 –	Podobnie, w oparciu o zasadę równorzędności, aczkolwiek w dziedzinie konkurencji, zob. wyrok Trybunału z dnia 13 lipca
         2006 r. w sprawie od C‑295/04 do C‑298/04 Manfredi i in. Zb.Orz. s. I‑6619), pkt 99, w którym Trybunał stwierdził, że „[…]
         jeżeli szczególne odszkodowanie, takie jak odszkodowanie przykładne lub odszkodowanie o charakterze sankcji, może zostać przyznane
         w ramach skarg krajowych porównywalnych ze skargami opartymi na przepisach wspólnotowych […], możliwość przyznania takiego
         odszkodowania musi również istnieć w ramach tych ostatnich skarg”. Trybunał wskazuje jednak, że „prawo wspólnotowe nie stoi
         na przeszkodzie temu, by sądy krajowe czuwały nad tym, żeby ochrona praw zagwarantowanych przez wspólnotowy porządek prawny
         nie prowadziła do bezpodstawnego wzbogacenia osób, którym te prawa przysługują”.
      
      49 –	Wyżej wymieniony w przypisie 44 wyrok w sprawie Komisja przeciwko Portugalii. 
      
      50 –	Wyrok Trybunału z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie C‑70/06 Komisja przeciwko Portugalii, Zb.Orz. s. I‑1, drugi z wyroków
         tej sagi, zgodnie z którym Republika Portugalska została ukarana za brak przyjęcia odpowiednich środków w celu wykonania ww.
         orzeczenia z dnia 14 października 2004 r. (C‑275/03), nadal podkreśla, że uzależnienie przyznania odszkodowania od wykazania
         winy nie uniemożliwiają co prawda wnoszenia takich skarg do sądów przez podmioty prywatne, „lecz prowadzi jednakże, […] do
         utrudnienia wnoszenia tych skarg i zwiększenia ich kosztów, stanowiąc w ten sposób barierę dla pełnej skuteczności polityki
         wspólnotowej w dziedzinie zamówień publicznych” (pkt 42). 
      
      51 –	Wyrok z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie C‑8/08, s. I‑4529.
      
      52 –	W szczególności, gdy przedsiębiorstwa pozostają aktywne na danym rynku i biorą pod uwagę informacje wymienione z konkurentami.
      
      53 –	Wyrok z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie C‑378/08, Zb.Orz. s. I‑1919.
      
      54 –	Dyrektywa 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko
         w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu (Dz.U. L 143, s. 56). 
      
      55 -	Między działaniami przedsiębiorstw a powstałym zanieczyszczeniem. 
      
      56 –	Ponadto, w związku z tym, że przepis ten należy do porządku publicznego, wywołuje bezpośrednie skutki dla jednostek, a zatem
         musi być stosowany z urzędu przez sądy krajowe – zob. wyrok w sprawie T-Mobile Netherlands i in., pkt 44‑53.
      
      57 –	Wyrok Trybunału z dnia 20 września 2001 r. w sprawie C‑453/99, Rec. s. I‑6297, pkt 26.
      
      58 –	Wyżej wymieniony wyrok Trybunału w sprawie Brasserie du pêcheur i Factortame, pkt 87; wyrok z dnia 8 marca 2001 r. w sprawie
         C‑397/98 i C‑410/98 Metallgesellschaft i in., Rec. s. I‑1727, pkt 91; ww. wyrok w sprawie Manfredi, pkt 96.
      
      59 –	Wyrok z dnia 2 sierpnia 1993 r. w sprawie C‑271/91 Marshall, Rec. s. I‑4367, pkt 31, z którego wynika, że konieczność skutecznego
         naprawienia szkody stanowi również wymóg w innych dziedzinach niż konkurencja, jako, że sprawa ta dotyczyła szkody poniesionej
         w wyniku dyskryminacyjnego rozwiązania umowy o pracę.