CELEX: 62001CC0418
Language: fi
Date: 2003-10-02
Title: Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus Tizzano 2 päivänä lokakuuta 2003. # IMS Health GmbH & Co. OHG vastaan NDC Health GmbH & Co. KG. # Ennakkoratkaisupyyntö: Landgericht Frankfurt am Main - Saksa. # Kilpailu - EY 82 artikla - Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö - Jäsenvaltiossa alueellisten lääkemyyntitilastojen toimittamisessa käytettävä aluejaottelu - Tekijänoikeus - Käyttöluvan epääminen. # Asia C-418/01.

JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUSANTONIO TIZZANO 2 päivänä lokakuuta 2003(1)
         Asia C-418/01 IMS Health GmbH & Co. OHGvastaanNDC Health GmbH & Co. KG(Landgericht Frankfurt am Mainin esittämä ennakkoratkaisupyyntö)
            Kilpailu  –  Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö  –  Immateriaalioikeuden käyttöoikeuden epääminen
            
      
         
        1.        Landgericht Frankfurt am Main (jäljempänä Landgericht) on 12.7.2001 tekemällään päätöksellä esittänyt Euroopan yhteisöjen
      tuomioistuimelle kolme ennakkoratkaisukysymystä EY 82 artiklan
         			(2)
         		 tulkinnasta. Lyhyesti sanoen saksalainen tuomioistuin kysyy, käyttääkö eräs yritys väärin määräävää markkina-asemaansa, kun
      se ei anna omien kilpailijoidensa (vastiketta vastaan) käyttää tekijänoikeudellisesti suojattua tietokantaa.
      
       Tosiseikat ja oikeudenkäynti Pääasian perustana olevat tosiseikat
        2.        Pääasiassa ovat vastapuolina IMS Health GmbH & Co. OHG (jäljempänä IMS) ja NDC Health GmbH & Co. KG (jäljempänä NDC), joka
      elokuussa 2000 osti Pharma Intranet Information AG -nimisen yrityksen (jäljempänä PII).
      
      
        3.        Molemmat asianosaiset harjoittavat liiketoimintaa, johon kuuluu Saksassa tapahtuvaa lääkkeiden alueellista myyntiä koskevien
      tietojen kerääminen, työstäminen ja tulkinta. On tärkeää korostaa, että näiden yritysten tilastot nojautuvat maantieteelliseen
      arviointiperusteeseen, jolla lääkkeiden myyntitiedot kootaan ”segmenteiltä” (jäljempänä segmentit tai osamarkkinat), joihin
      Saksan alue on jaettu.
      
      
        4.        Ennakkoratkaisupyynnöstä ilmenee, että tilastot toteuttaakseen IMS oli alun perin 1970-luvulla jakanut Saksan liittotasavallan
      alueen 418 osaan tavalla, joka pohjautui pitkälti kaupunkien ja osavaltioiden hallinnollisiin rajoihin. Koska tämä rakenne
      oli asianomaisten lääkevalmistajien kannalta liian yleispiirteinen, kyseinen alue jaettiin vuonna 1989  1 000 segmenttiin,
      joiden määrittelyssä otettiin huomioon muun muassa erilaiset markkinaolosuhteet ja jakelurakenteet. Kun Saksan liittotasavallassa
      otettiin käyttöön viisinumeroiset postinumerot 1.6.1993, osamarkkinat määritettiin uudelleen ja kehitettiin tietokantarakenne,
      joka koski 1 845:tä segmenttiä. Tammikuusta 2000 alkaen IMS on antanut alueelliset markkinatilastot sellaisen jaottelun pohjalta,
      jossa Saksan alue on jaettu 1 860:een segmenttiin, tai tähän perustuen laajempaan alajaotteluun 2 847 segmenttiin (jäljempänä
      vastaavasti 1 860-aluejaottelu ja 2 847-aluejaottelu).
      
      
        5.        Näiden jaottelujen luomisessa on tukeuduttu erilaisiin kriteereihin, muun muassa kuntien hallinnollisiin rajoihin ja postinumeroalueisiin.
      Yksittäisten osamarkkinoiden rajojen yksityiskohtaisessa määrittämisessä on lisäksi otettu huomioon muita tekijöitä, muun
      muassa alueen ominaispiirteet (kaupunkialue vai maaseutu) ja kuinka tiheässä kyseisellä alueella on apteekkeja ja lääkäreiden
      vastaanottoja.
      
      
        6.        IMS on perustanut muutama vuosi sitten niin sanotun RPM-työryhmän (Regionaler Pharmazeutischer Mark), sillä se halusi ottaa
      lääketeollisuuden mukaan omien rakenteidensa määrittämiseen. Tähän kaksi kertaa vuodessa kokoontuvaan työryhmään osallistuu
      IMS:n asiakkaina olevia lääketeollisuuden alan yrityksiä, jotka tällä tavoin voivat tehdä Saksan aluejaottelun parantamista
      koskevia ehdotuksia ja näin saattaa sen vastaamaan optimaalisesti tarpeitaan. IMS:n mukaan työryhmä (jonka ehdotukset on otettu
      huomioon vain poikkeustapauksissa) on käsitellyt alle kymmentä prosenttia osamarkkinoista ja se on ollut ennen kaikkea markkinointiväline,
      jolla asiakkaat on haluttu sitoa sen tuotteisiin. NDC:n mukaan tällä ryhmällä on sitä vastoin ollut määräävä osa kutakin yksittäistä
      segmenttiä rajattaessa.
      
      
        7.        Sen lisäksi, että IMS on käyttänyt 1 860- ja 2 847-aluejaottelua lääkeyrityksille myydyissä markkinatilastoissa, se on myös
      jaellut niitä vastikkeetta apteekkialan tutkimuskeskuksille ja sairaskassojen yhteenliittymille. Tämä on myötävaikuttanut
      siihen, että kantajan käyttämästä rakenteesta on tullut ”yleisessä käytössä oleva standardi”, jota sovelletaan laadittaessa
      Saksan lääketeollisuuden aluekohtaisia arviointeja. Kantajan asiakkaat ovat sovittaneet jakelu- ja atk-rakenteensa yhteen
      kantajan käyttämän aluerakenteen kanssa.
      
      
        8.        IMS entisen toimitusjohtajan perustaman PII:n alun perin laatimat tilastot perustuivat Saksan liittotasavallan alueen jaotteluun
      2 201 segmenttiin. Yhteydenpito potentiaalisten asiakkaiden kanssa osoitti kuitenkin, että tällä tavalla laadittuja tilastoja
      oli vaikea saada kaupaksi, koska ne eivät soveltuneet yhteen lääkeyritysten käyttämän aluejaottelun kanssa. PII siirtyi siksi
      käyttämään 1 860- ja 3 000-aluejaottelua, jotka vastaavat erittäin pitkälle IMS:n käyttämää jaottelua.
         			(3)
         		
       Kansallisten tuomioistuinten aiemmat päätökset
        9.        IMS nosti Landgerichtissä kanteen kieltääkseen näiden aluejaottelujen käytön, jolla se katsoi tekijänoikeuttaan loukattavan,
      ja vaati, että tuomioistuin määräisi turvaamistoimesta. Tämä saksalainen tuomioistuin hyväksyi 27.10.2000 tämän kanteen ja
      määräsi turvaamistoimesta, jolla se kielsi PII:tä käyttämästä 3 000-aluejaottelua ja kaikkia IMS:n 1 860-aluejaotteluun perustuvia
      jakoja. Oberlandesgericht Frankfurt am Main hylkäsi 19.6.2001 PII:n tästä määräyksestä tekemän valituksen ja määräyksestä
      tuli näin lainvoimainen. NDC:n ostettua PII:n samanlainen turvaamistoimimääräys annettiin myös ensin mainittua yhtiötä vastaan.
      Landgericht vahvisti tämän määräyksen 12.7.2001 tekemällään päätöksellä, joka ei kuitenkaan tässä asiassa käsiteltävänä olevan
      ennakkoratkaisupyynnön esittämishetkellä ollut vielä lainvoimainen.
      
      
        10.      Saksan tuomioistuin katsoi näissä päätöksissä muun muassa, että Saksan tekijänoikeuslainsäädäntö suojasi IMS:n tietokantoja
      (tai tietokantojen osia). Ottamatta kantaa siihen, missä laajuudessa RPM-työryhmä oli osallistunut markkinasegmentoinnin kehittämiseen,
      se totesi, että IMS oli joka tapauksessa yksi tämän tekijänoikeuden haltijoista ja saattoi näin kieltää aluejaottelujen käyttämisen.
      
       Euroopan komission määräämä turvaamistoimi ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen presidentin ja yhteisöjen tuomioistuimen
         presidentin määräykset
        11.      Kuten kansallinen tuomioistuin on todennut, näiden asioiden vireillä ollessa myös komissio käsitteli IMS:n aluejaottelujen
      käyttöä kilpailuun liittyvässä menettelyssä.
      
      
        12.      Vähän ennen kuin Landgericht antoi ensimmäisen turvaamistoimimääräyksen, NDC pyysi IMS:ää luovuttamaan vastiketta vastaan
      1 860-aluejaottelun käyttöoikeuden. Tästä kieltäytyen IMS ilmoitti, ettei se ollut käytettävissä käyttöoikeuden luovuttamista
      koskevia neuvotteluja varten, joten NDC ilmoitti tämän menettelyn määräävän markkina-aseman väärinkäyttönä komissiolle vaatien
      sitä määräämään turvaamistoimista.
      
      
        13.      Komissio hyväksyi NDC:n vaatimuksen ja teki 3.7.2001 asiassa Camera Care
         			(4)
         		 tarkoitettuna turvaamistoimena päätöksen 2002/165/EY ”EY:n perustamissopimuksen 82 artiklan mukaisesta menettelystä”.
         			(5)
         		 Tämän päätöksen 1 artiklassa komissio i) määräsi IMS:n ”myöntämään pyynnöstä kaikille Saksan alueellisten myyntitilastopalvelujen
      markkinoilla toimiville yrityksille viipymättä 1 860-aluejaottelun käyttöluvan syrjimättömin ehdoin, jotta nämä yritykset
      voisivat käyttää ja myydä kyseisen aluejaottelun mukaisesti käsiteltyjä alueellisia myyntitilastoja” (1 artikla); ii) määräsi
      lupamaksujen määrittämistavat (2 artikla), ja iii) määräsi IMS:lle viivästysseuraamuksen (3 artikla).
      
      
        14.      Siinä tämän päätöksen osassa, joka liittyy fumus boni jurisiin ja näin siihen, onko IMS prima facie rikkonut 82 artiklaa,
      komission lähtökohtana oli, että tällä yrityksellä oli määräävä asema Saksan alueellisten myyntitilastopalvelujen markkinoilla
      (markkinat, jotka ulottuivat koko Saksan liittotasavallan alueelle ja olivat merkittävä osa yhteismarkkinoista).
         			(6)
         		
      
        15.      Näin todettuaan komissio katsoi, että sen arvioimiseksi, oliko sitä, että IMS epäsi käyttöoikeuden aluejaotteluihin, pidettävä
      määräävän markkina-aseman väärinkäyttönä, sen on ”arvioitava, [olivatko] 1 860-aluejaottelu tai sen kanssa yhteensopiva aluejaottelu
      välttämätön kyseisillä markkinoilla kilpailemisen kannalta eli [oliko] yrityksillä, jotka [halusivat] tarjota alueellisia
      myyntitilastopalveluja Saksassa, realistisia mahdollisuuksia käyttää 1860-aluejaottelun tai sen kanssa yhteensopivan jaotuksen
      sijasta jotakin muuta aluejaottelua, joka ei rikkoisi IMS:n tekijänoikeutta”.
         			(7)
         		 Se lisäsi vielä, että ”vastaus tähän kysymykseen [riippui] tietenkin siitä, onko alueellisia myyntitilastoja tilaavilla asiakkailla
      todellinen mahdollisuus ostaa jonkin muun aluejaottelun mukaisesti käsiteltyjä tilastoja”.
         			(8)
         		
      
        16.      Komissio vastasi tähän kysymykseen myöntävästi omien tutkimustulostensa perusteella ja erityisesti useiden sen tietopyyntöön
      vastanneiden lääkeyritysten antamien tietojen valossa.
      
      
        17.      Tältä osin se esitti ensin ne seikat, jotka sitoivat asiakkaat (eli lääketehtaat) IMS:n 1 860-aluejaotteluun, ja totesi muun
      muassa seuraavaa:
      
        
      –
         ”työryhmällä oli itse asiassa keskeinen tehtävä” 1 860-aluejaottelun ”suunnittelussa” ja että ”Saksan lääketeollisuus investoi
            huomattavasti resursseja sen varmistamiseksi, että aluejaottelu vastaisi täysin niiden vaatimuksia”. Tämä selitti osaksi sen,
            ”miksi [lääkeyritykset] ovat pitkällä aikavälillä tulleet riippuvaisiksi tästä aluejaottelusta ja miksi niillä on erittäin
            suuria esteitä siirtymiselle uuteen aluejaotteluun, kuten myös sen, miksi johonkin muuhun aluejaotteluun perustuvien alueellisten
            myyntitilastopalvelujen on mahdotonta kilpailla kyseisillä markkinoilla”
               			(9)
               		
      
      
        
      –
         ”1 860-aluejaottelu [oli] toimialan yleinen standardi osittain siksi, että alan yritykset osallistuivat sen kehittelyyn” ja
            että ”lääkeyritykset [olivat] sidoksissa tähän standardiin niin, että sen vaihtaminen ja jonkin yhteensopimattoman aluejaottelun
            mukaisesti käsiteltyjen myyntitilastojen ostaminen ei olisi [ollut] taloudellisesti kannattava toimenpide, vaikka se teoriassa
            olisikin mahdollista”
               			(10)
               		
      
      
        
      –
         ”eri ajanjaksoilta koottujen tietojen [oli] oltava vertailukelpoisia, ja minkä tahansa uuden aluejaottelun mukaisesti käsitellyt
            tiedot olisi [ollut] muunnettava 1 860-aluejaotteluun sopiviksi (tai päinvastoin) vertailukelpoisuuden varmistamiseksi, mistä
            aiheutuisi huomattavat kustannukset”
               			(11)
               		
      
      
        
      –
         ”jos alueellisia myyntitilastoja [olisi toimitettu] sellaisen aluejaottelun mukaisina, joka ei olisi yhteensopiva 1 860-aluejaottelun
            kanssa, tämä [olisi vaatinut] merkittäviä muutoksia lääkeyritysten myyntiedustajilleen osoittamien alueiden rajauksessa” sillä
            seurauksella, että ”lääkärien ja myyntiedustajien väliset asiakassuhteet” menetettäisiin. Tästä menetyksestä, ”joka väistämättä
            [olisi seurannut] siirtymisestä 1 860-aluejaottelun kanssa yhteensopimattomaan aluejaotteluun, olisi [ollut] tietyille lääkeyrityksille
            merkittävä este tällaisen muutoksen tekemiselle”
               			(12)
               		
      
      
        
      –
         aluejaottelun mukaisten alueiden ryhmänä määritelty myyntipiiri voitiin ”ilmoittaa yrityksen ja myyntiedustajan välisessä
            työsopimuksessa, jolloin aluejaottelun muuttaminen edellyttäisi myös työsopimuksen muuttamista. Tämä menettely on toinen este
            aluejaottelun vaihtamiselle”
               			(13)
               		
      
      
        
      –
         tuohon aikaan ”kokonaan 1 860-aluejaottelusta riippuvaisten sisäisten sovellusten muuttamisesta aiheutuvat kustannukset [olivat]
            merkittävät ja [muodostivat] huomattavan esteen aluejaottelun vaihtamiselle”.
               			(14)
               		
      
      
      
      
        18.      Tämän jälkeen komissio viittasi sellaisiin teknisiin ja oikeudellisiin rajoitteisiin, ”joiden vuoksi muiden yritysten olisi
      kohtuuttoman vaikea kehittää toista aluejaottelua, jossa alueellisia myyntitilastoja voitaisiin käsitellä ja markkinoida Saksassa”.
         			(15)
         		 Tältä osin se totesi muun muassa, että ”useimmat aluejaottelun rakentamisessa käytetyt muuttujat (postipiirit, apteekkien
      ja lääkärien sijainti, sosiodemografiset tiedot, topologiset tiedot, alue, jonka myyntiedustajat ehtivät haravoida päivässä
      jne.) [olivat] julkisia ja vakiintuneita, kuten edellä selitettiin. Alueiden rajaus [riippui] paljolti näistä objektiivisista
      muuttujista, ja näin ollen ne [rajoittivat] mahdollisen uuden aluejaottelun kehittäjien käytettävissä olevia vaihtoehtoja”.
         			(16)
         		
      
        19.      Komissio toi lisäksi esille muitakin seikkoja, jotka aiheuttivat sen, että oli epätodennäköistä, että IMS:n kilpailijat kehittäisivät
      vaihtoehtoisen aluejaottelun, korostaen muun muassa seuraavia seikkoja: uuden aluejaottelun mukaisten tilastojen myyntiin
      liittyvä oikeudellinen epävarmuus;
         			(17)
         		 aikaisemmin oli yritetty luoda uusia aluejaotteluja, tässä kuitenkaan onnistumatta;
         			(18)
         		 muissa maissa saatuja kokemuksia oli mahdotonta käyttää kehitettäessä uutta aluejaottelua.
         			(19)
         		
      
        20.      Kaikkien edellä esitettyjen seikkojen nojalla komissio siis katsoi, että 1 860-aluejaottelun tai muiden sen kanssa yhteensoveltuvien
      aluejaottelujen käyttäminen oli välttämätön edellytys sille, että relevanteilla markkinoilla voitiin kilpailla. Koska komissio
      katsoi, ettei käyttöoikeuden epäämiseen ollut objektiivisia syitä,
         			(20)
         		 se katsoi prima facie, että tällaista kieltäytymistä oli pidettävä määräävän markkina-aseman väärinkäyttönä.
      
      
        21.      Tämän jälkeen komissio vastasi IMS:n väitteisiin, joissa se oli asiaa koskevan yhteisön tuomioistuimen oikeuskäytännön nojalla
      todennut, että sillä oli ”oikeus tekijänoikeuteensa vedoten kieltäytyä käyttölupien myöntämisestä kilpailijoilleen niillä
      markkinoilla, joihin tekijänoikeus liittyy”,
         			(21)
         		 todeten, että ”se seikka, että IMS:n mainitsemissa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen
      ratkaisemissa oikeustapauksissa olivat kyseessä kahdet markkinat, ei sulje pois sitä mahdollisuutta, että kieltäytyminen käyttöluvan
      myöntämisestä tekijänoikeuteen vedoten voi rikkoa 82 artiklaa”.
         			(22)
         		 Komission mukaan kyseisen määräyksen rikkomisen toteamiseksi on tässä asiassa riittävää, i) ”että 1 860-aluejaottelun käyttö
      on yrityksille välttämätön toimintaedellytys, jotta ne voisivat kilpailla alueellisten myyntitilastopalvelujen markkinoilla
      Saksassa”; ii) että ”tuotteen, joka [oli] alueelliset myyntitilastopalvelut, ja sen aluejaottelun välillä, jossa näiden palvelujen
      luomiseen käytetty tieto [käsiteltiin]” oli tärkeä tehdä ero; iii) että ”ne erityiset ja poikkeukselliset olot, joissa 1 860-aluejaottelu
      [oli kehitetty] ja joissa sen tekijänoikeutta [oli puolustettu] ja [joissa se oli todettu] voimassaolevaksi, kyseistä aluejaottelua
      ei edellä mainittujen teknisten, lainsäädännöllisten ja taloudellisten esteiden vuoksi voida korvata kehittämällä vastaava
      aluejaottelu, joka ei rikkoisi tekijänoikeutta”.
         			(23)
         		 Komissio totesi vielä yhteisöjen tuomioistuimen asian kannalta merkityksellisen oikeuskäytännön nojalla, että ”toimituksista
      kieltäytymisen ei välttämättä tarvitse estää uuden tuotteen saattamista markkinoille, jotta se voitaisiin katsoa väärinkäytöksi”.
         			(24)
         		
      
        22.      IMS vaati 6.8.2001 ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa nostamassaan kanteessa viimeksi mainittua EY 230 artiklan nojalla
      kumoamaan komission tekemän päätöksen ja EY 243 nojalla keskeyttämään sen täytäntöönpanon. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen
      presidentti hyväksyi 26.10.2001 antamallaan määräyksellä täytäntöönpanon keskeyttämishakemuksen.
         			(25)
         		 Tämän asian kannalta on tärkeää todeta, että tämän määräyksen siinä osassa, joka koskee fumus boni jurista, presidentti toteaa,
      että IMS:n väite, jonka mukaan komissio oli poikennut yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä katsoessaan, että käyttöoikeuden
      epäämisellä rikottiin EY 82 artiklaa silloinkin kun sillä ei estetty uuden tuotteen pääsyä ”muille kuin niille markkinoille,
      joilla kyseinen yritys [oli] määräävässä asemassa”, oli prima facie perusteltu.
         			(26)
         		
      
        23.      Yhteisöjen tuomioistuimen presidentti hylkäsi 11.4.2002 antamallaan määräyksellä NDC:n tästä määräyksestä tekemän valituksen.
         			(27)
         		
       Pääasia ja ennakkoratkaisukysymykset
        24.      Ennakkoratkaisupyynnöstä ilmenee, että IMS vaatii pääasiassa edelleen, että NDC:tä kiellettäisiin käyttämästä 1 860-aluejaottelua
      tai siihen perustuvia aluejaotteluja. Landgericht katsoo kuitenkin, että kielto-oikeutta, joka IMS:llä periaatteessa on kansallisten
      tekijänoikeussäänösten mukaan, ei voida soveltaa nyt esillä olevassa asiassa, jos todettaisiin, että IMS käyttää EY 82 artiklassa
      tarkoitetuin tavoin väärin määräävää markkina-asemaansa kieltäytyessään tekemästä NDC:n kanssa kohtuuehtoista käyttöoikeussopimusta.
      
      
        25.      Kansallinen tuomioistuin yhtyy tämän kysymyksen osalta komission päätelmiin, jotka se on tehnyt relevanttien markkinoiden
      määrittelyn ja IMS:n määräävän aseman osalta.
         			(28)
         		 Selvittääkseen kuitenkin, onko IMS käyttänyt väärin määräävää markkina-asemaansa kieltäytyessään tekemästä käyttöoikeussopimusta,
      Landgericht on esittänyt yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavat kysymykset:
      ”1)     Onko EY 82 artiklaa tulkittava niin, että määräävän markkina-aseman väärinkäytöksi on katsottava se, että määräävässä markkina-asemassa
      oleva yritys ei suostu tekemään käyttöoikeussopimusta tekijänoikeudellisesti suojatun tietokannan käyttämisestä sellaisen
      yrityksen kanssa, joka haluaisi päästä samoille maantieteellisille ja asiallisille markkinoille, jos markkinavastapuoli eli
      potentiaaliset asiakkaat eivät hanki mitään sellaisia tuotteita, joissa ei ole käytetty tekijänoikeudellisesti suojattua tietokantaa,
      koska asiakkaat ovat jo tottuneet käyttämään tuotteita, jotka perustuvat tekijänoikeudellisesti suojattuun tietokantaan?
       2)       Kun tutkitaan sitä, onko määräävää markkina-asemaa väärinkäytetty, onko merkitystä sillä, missä laajuudessa määräävässä markkina-asemassa
      oleva yritys on käyttänyt markkinavastapuolen työntekijöitä kehitellessään tekijänoikeudellisesti suojattua tietokantaa?
       3)       Kun tutkitaan sitä, onko määräävää markkina-asemaa väärinkäytetty, onko merkitystä sillä, millaisia haittoja (erityisesti
      kustannuksia) aiheutuisi sellaisille asiakkaille, jotka ovat tähän asti käyttäneet määräävässä markkina-asemassa olevan yrityksen
      tuotetta, jos nämä käyttäjät vastaisuudessa hankkisivat kilpailevan yrityksen tuotteen, jossa ei ole käytetty tekijänoikeudellisesti
      suojattua tietokantaa?”
      
       Oikeudenkäynti yhteisöjen tuomioistuimessa ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa vireillä oleva asia
        26.      Pääasian kantajat ja komissio ovat esittäneet huomautuksia nyt esillä olevassa asiassa. Niiden suulliset lausumat on kuultu
      6.3.2003 pidetyssä istunnossa.
      
      
        27.      Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on 26.9.2002 antamallaan määräyksellä lykännyt IMS:n siinä vireille paneman sen asian
      käsittelyä, jossa se vaatii komission määräämän turvaamistoimen kumoamista.
      
       Oikeudellinen analyysi Johdanto
        28.      Kuten on jo nähty, ennakkoratkaisukysymykset liittyvät monitahoiseen riitaan, jota komissio ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen
      sekä yhteisöjen tuomioistuimen presidentit jo ovat eri puoliltaan käsitelleet. Kun nyt yritän antaa kansalliselle tuomioistuimelle
      hyödyllisen vastauksen huomioimalla komission päätöksestä ja yhteisöjen tuomioistuinten turvaamistoimimääräyksistä ilmenevät
      seikat, pidän asianmukaisena esittää muutamia edeltäviä huomautuksia ennakkoratkaisukysymysten ulottuvuudesta ja siitä ongelmakentästä,
      johon ne pääasiallisesti liittyvät.
      
      
        29.      Aloitan huomauttamalla, että ensimmäinen ennakkoratkaisukysymys näyttää lähtevän liikkeelle seuraavista kahdesta oletuksesta:
      a)	että tietyn tekijänoikeussuojaa saavan aluejaottelun käyttö on välttämätöntä, jotta tietyn maan lääkkeiden alueelliset myyntitilastot voitaisiin saattaa markkinoille, ja jotta näillä markkinoilla voitaisiin
      toimia, koska potentiaaliset asiakkaat (lääkeyritykset) kieltäytyvät ostamasta tilastoja, joita ei ole toteutettu tällaisen jaon perusteella;
         			(29)
         		 b)	että kyseisen aluejaottelun tekijänoikeuden haltijana oleva yritys on määräävässä asemassa kyseisen maan alueellisilla
      myyntitilastomarkkinoilla. Saksalainen tuomioistuin lähtee liikkeelle näistä oletuksista haluten tietää, onko EY 82 artiklaa
      tulkittava siten, että tällaisessa tilanteessa tekijänoikeuden haltijana oleva yritys käyttää väärin määräävää asemaansa,
      kun se kieltäytyy tekemästä aluejaottelustaan (vastikkeellista) käyttöoikeussopimusta sellaisten toimijoiden kanssa, jotka
      aikovat käyttää sitä toimiakseen samoilla (tuote- ja maantieteellisillä) markkinoilla, joilla ensiksi mainitulla on määräävä asema ja jolla se käyttää tätä aluejaottelua.
      
      
        30.      Toisin sanoen kansallinen tuomioistuin haluaa ensimmäisellä ennakkoratkaisukysymyksellään pääasiallisesti selvittää, onko
      käyttöoikeuden epääminen kuvatun kaltaisessa tilanteessa määräävän aseman väärinkäyttöä, vaikka sillä ei rajoiteta tai estetä
      muiden kuin niiden markkinoiden kilpailua, joilla tekijänoikeuden haltija käyttää oikeuttaan ja joilla se on määräävässä asemassa,
      vaan yksinkertaisesti estetään potentiaalisia kilpailijoita toimimasta samoilla markkinoilla kuin määräävässä asemassa oleva
      yritys.
      
      
        31.      Olen jo huomauttanut, että IMS oli arvostellut komission lähestymistapaa juuri tältä kannalta katsoen väittämällä, että sillä
      oli ”oikeus tekijänoikeuteensa vedoten kieltäytyä käyttölupien myöntämisestä kilpailijoilleen niillä markkinoilla, joihin
      tekijänoikeus liittyy”.
         			(30)
         		 Kuten on todettu ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen presidentin turvaamistoimimääräyksessä on keskitytty juuri tähän
      seikkaan, koska sillä on katsottu prima facie perustelluiksi (tai ei ainakaan selvästi perusteettomiksi) ne IMS:n väitteet,
      joiden mukaan komissio oli virheellisesti katsonut, että käyttöoikeuden epäämisellä rikottiin EY 82 artiklaa silloinkin, kun
      sillä ei estetty uuden tuotteen pääsyä ”muille kuin niille markkinoille, joilla kyseinen yritys [oli] määräävässä asemassa”.
         			(31)
         		
      
        32.      Kun kahta seuraavaa ennakkoratkaisukysymystä luetaan komission päätöksen ja turvaamistoimimääräysten valossa, ne näyttävät
      keskittyvän erääseen ensimmäisen kysymyksen taustalla olevaan oletukseen, koska niillä pyritään pääasiallisesti selvittämään,
      milloin erityistä aluejaottelua on pidettävä välttämättömänä tietyn maan alueellisilla myyntitilastomarkkinoilla. Tuomioistuin
      haluaa tarkemmin ottaen tietää, onko tätä arvioitaessa merkitystä i) sillä, missä määrin lääkeyritysten edustajat ovat osallistuneet
      tekijänoikeuden suojaaman aluejaottelun kehittämiseen, tai ii) sillä, minkälaisen rasituksen (muun muassa millaisia kustannuksia)
      lääkeyritykset joutuvat kantamaan voidakseen ostaa muun kuin tekijänoikeuden suojaaman aluejaottelun perusteella laadittuja
      tilastoja.
      
      
        33.      Ennakkoratkaisukysymysten ulottuvuuden tultua näin selvitetyksi alan seuraavassa tutkia niitä siten, että käsittelen ensin
      ensimmäisen kysymyksen ja sen jälkeen toisen ja kolmannen kysymyksen yhdessä. Tutkimisen jälkeen on aiheellista esittää muutamia
      lyhyitä huomioita niistä ongelmista, joita saattaa aiheutua siitä, että kansallinen tuomioistuin ja komissio soveltavat EY 82 artiklaa
      samanaikaisesti.
      
       Ensimmäinen ennakkoratkaisukysymys Asianosaisten lausumat
      
        34.      Tämän kysymyksen osalta IMS toteaa aluksi, että tekijänoikeuteen kuuluu olennaisena osana oikeus tämän oikeuden yksinomaiseen
      käyttöön, ja oikeuden haltijalla on näin valta evätä muilta käyttöoikeus. Tästä syystä, kuten oikeuskäytännöstä ilmenee, käyttöluvan
      epääminen ei voi sinällään olla EY 82 artiklassa tarkoitettua määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä.
         			(32)
         		 Tätä määräystä voidaan rikkoa vain silloin, kun käyttöluvan epäämiseen liittyy jotakin sellaista, jonka avulla väärinkäyttö
      voidaan todeta. Tämän määräyksen sellaisella tulkinnalla, että käyttöluvan epäämistä pidettäisiin jo sinänsä tällaisena väärinkäyttönä,
      olisi sitä paitsi mitä vakavimpia ja epätoivotuimpia seurauksia markkinatalouden kannalta katsoen, koska sillä evättäisiin
      tekijänoikeuden haltijoilta heille heidän luovasta työstään kuuluva korvaus ja rajoitettaisiin innovaatioihin ja tutkimukseen
      kohdistuvaa investointihalukkuutta.
      
      
        35.      IMS huomauttaa sitten, että nyt esillä olevan kaltaisessa asiassa käyttöluvan epäämisellä ei voida katsoa käytettävän väärin
      määräävää asemaa myöskään nk. essential facility -teorian perusteella, jolle komission turvaamistoimipäätös pääasiallisesti
      perustuu. Tässä teoriassa oletetaan nimittäin, että määräävässä asemassa oleva yritys tarjoaa tuotantoketjun alkupään markkinoilla
      sellaisia tuotteita tai palveluita, jotka ovat välttämättömiä, jotta sen kanssa voitaisiin kilpailla toisilla tuotantoketjun
      loppupään markkinoilla. Tuollaisessa tilanteessa määräävässä asemassa oleva yritys rajoittaa perusteettomasti kilpailua tuotantoketjun
      loppupään markkinoilla, jos se perusteettomasti epää omien tuotteidensa tai palvelujensa saatavuuden.
         			(33)
         		 Essential facility -teorian nojalla ei siis voida asettaa määräävässä asemassa olevalla yritykselle velvollisuutta jakaa tekijänoikeuttaan
      muiden toimijoiden kanssa vain sen vuoksi, että viimeksi mainitut voisivat kilpailla tehokkaammin samoilla markkinoilla, joilla
      se käyttää oikeuttaan.
      
      
        36.      IMS lisää vielä, että nyt esillä olevassa asiassa ei voida vedota asiassa Magill annettuun tuomioon sen väitteen tueksi, että
      käyttöluvan epääminen on määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä. Tuossa tuomiossa yhteisöjen tuomioistuin nimittäin totesi,
      että käyttöluvan epääminen on määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä vain ”poikkeuksellisissa tapauksissa”, kun sillä i) estetään
      sellaisen uuden tuotteen, jota tekijänoikeuden haltijayritys ei tarjoa ja jolle on olemassa potentiaalinen kysyntä, markkinoillepääsy;
      kun se on ii) perusteetonta, ja kun sen iii) vaikutuksesta johdannaiset markkinat jäävät määräävässä asemassa olevalle yritykselle.
      Ensimmäinen ja kolmas edellytys eivät täyty tässä asiassa, koska NDC ei halua päästää johdannaisille markkinoille uutta tuotetta,
      vaan pitäytyä IMS:n kehittämässä aluejaottelussa saattaakseen samoille markkinoille lähes saman tuotteen kuin kyseinen yhtiö.
      
      
        37.      IMS:n mukaan sellaisella EY 82 artiklan tulkinnalla, jonka mukaan se seikka, että määräävässä asemassa oleva yritys epää käyttöluvan,
      on jo sinällään määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä, loukataan a) ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojasta tehtyä Euroopan
      yleissopimusta; b) niitä kansainvälisiä velvoitteita, joita yhteisöllä on teollisoikeuksia koskevien kansainvälisten sääntöjen
      merkityksestä yritysten kannalta tehdyn WTO:n yleissopimuksen ja kirjallisten ja taiteellisten teosten suojaamisesta tehdyn
      Bernin yleissopimuksen nojalla.
      
      
        38.      NDC:n esittämät näkemykset ovat tietysti täysin vastakkaisia.
      
      
        39.      NDC väittää muun muassa, että pääasian riidalla on useita yhtymäkohtia asiaan Magill, jossa yhteisöjen tuomioistuin piti väärinkäyttönä
      sitä, että tekijänoikeuden haltija epää käyttöluvan. Kuten tuossa tapauksessa,
      
        
      –
         tekijänoikeuden suojaama immateriaalihyödyke ei ole ahkeran luomistyön ja huomattavien investointien tulos (nyt esillä olevassa
            asiassa aluejaottelu perustuu suurelta osalta Saksan postinumeroalueiden rajoihin ja se on toteutettu lääketeollisuuden ratkaisevalla
            myötävaikutuksella)
         
      
      
        
      –
         kyseinen hyödyke on saatettu sellaisten toimijoiden saataville, jotka eivät kilpaile tekijänoikeuden haltijan kanssa (nyt
            esillä olevassa asiassa esimerkiksi kartografisiin tarkoituksiin)
         
      
      
        
      –
         käyttöluvan haluavan yrityksen tuote on useissa suhteissa parempi kuin tekijäoikeuden haltijan tuote (nyt esillä olevassa
            asiassa sillä voidaan käsitellä useammanlaisia tietoja, asiakkaille tarjoutuu mahdollisuus saada tietokantaan ”on-line”-yhteys,
            tietojen merkitysarvo on suurempi ja ne on esitetty asiakkaan kannalta miellyttävämmällä tavalla)
         
      
      
        
      –
         monopoliasema tuotantoketjun alkupään toiminnassa (nyt esillä olevassa asiassa aluejaottelu) laajenee koskemaan tuotantoketjun
            loppupään toimintaa (nyt esillä olevassa asiassa lääkkeiden alueellisten myyntitilastojen markkinointi).
         
      
      
      
      
        40.      NDC:n mukaan edellä esitetyn ratkaisun puolesta puhuu myös se seikka, ettei sillä pyritä ainoastaan IMS:n keräämien tietojen
      jäljentämiseen, vaan keräämään ja käsittelemään alueellisia myyntitietoja itsenäisesti ja siirtämään ne sitten omaan tuotteeseen.
      NDC korostaa lisäksi, että nyt esillä olevassa asiassa tekijänoikeuden suojaama immateriaalihyödyke on sellainen alueellinen
      normi, jonka niiden arvioiden mukaan, jotka on esitetty EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan soveltamisesta horisontaalista
      yhteistyötä koskeviin sopimuksiin annetuissa komission suuntaviivoissa,
         			(34)
         		 pitäisi olla mahdollisimman laajalti saatavilla.
      
      
        41.      Lopuksi NDC huomauttaa, että kaksien markkinoiden (tuotantoketjun alkupään ja sen loppupään markkinoiden) olemassaolo ei ole
      välttämätön edellytys sen toteamiselle, että käyttöluvan epääminen on määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä.
         			(35)
         		 Kuten asiasta Magill ilmenee, EY 82 artiklan soveltamiseksi riittää, että tietyillä markkinoilla määräävässä asemassa olevalla
      yrityksellä on monopoli niihin tietoihin, jotka ovat tarpeen, jotta sen kanssa voitaisiin kilpailla. Merkitystä ei ole sillä
      seikalla, että näitä tietoja ei ole saattanut markkinoille määräävässä asemassa oleva yritys.
      
      
        42.      Komissio puolestaan väittää, että menettelyä, jossa määräävässä asemassa oleva yritys kieltäytyy antamasta kilpailijoilleen
      pääsyä keskeiseen alusrakenteeseen, voidaan pitää määräävän markkina-aseman väärinkäyttönä silloinkin, kun tämä alusrakenne
      sijaitsee muilla kuin niillä markkinoilla, joilla kilpailijat aikovat toimia. Tällöin riittää se, että alusrakenne sijaitsee
      aikaisemmassa tuotantoportaassa ja että se muodostaa sellaisen ”tuotantopanoksen”, joka on selvästi erotettavissa tietyn tavaran
      tai palvelun tuottamiseen myöhemmässä tuotantoportaassa käytettävästä tuotantopanoksesta.
      
      
        43.      Komissio toteaa, että jotta tiettyä tavaraa tai palvelua voitaisiin pitää alusrakenteena tai keskeisenä tuotantopanoksena,
      on tarpeen, että se eroaa myöhemmässä tuotantoportaassa tuotettavasta tavarasta/palvelusta ja että sen ja myöhemmässä tuotantoportaassa
      tuotettavan tavaran/palvelun välille syntyy ”lisäarvoa”. Tämä lähestymistapa, joka perustuu pikemminkin eri tuotantoportaiden
      keskinäiseen erottamiseen kuin erillisten markkinoiden olemassaoloon, saa vahvistusta yhteisöjen tuomioistuimen asioissa Magill
      ja Bronner sekä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa Ladbroke esittämistä toteamuksista.
      
      
        44.      Pelkästään se, että määräävässä asemassa oleva yritys ei saattaisi itsenäisesti markkinoille sitä tuotantopanosta, joka on
      välttämätön myöhemmässä tuotantoportaassa tuotettavan tavaran/palvelun tuottamiseksi, ei vielä estä sitä, että perusteetonta
      pääsyn epäämistä voidaan pitää määräävän markkina-aseman väärinkäyttönä. Myös tällöin pääsyn epäämisellä rajoitetaan merkittävästi
      ja EY 82 artiklan vastaisesti kilpailua myöhemmässä tuotantoportaassa tuotettavan tavaran/palvelun markkinoilla. Rajoittaminen
      on vielä vakavampaa, jos välttämätöntä tuotantopanosta ei ollenkaan markkinoida, koska yritykset, jotka ovat kiinnostuneita
      myöhemmässä tuotantoportaassa tuotetun tuotteen/palvelun tuottamisesta, eivät voi välillisesti hankkia itselleen tätä tuotantopanosta
      sellaisiltakaan kolmansilta, jotka ovat sen hankkineet määräävässä asemassa olevalta yritykseltä.
      
      
        45.      Komission mukaan tämä näkemys pitää paikkansa myös silloin, kun keskeinen tuotantopanos on tekijänoikeuden suojaama immateriaalihyödyke.
      Jos näet tämä immateriaalihyödyke eroaisi myöhemmässä tuotantoportaassa tuotetusta tavarasta/palvelusta, jonka tuottamisessa
      se on välttämätön, sillä, että tekijänoikeuden haltijayritys epäisi käyttöluvan, mentäisiin pidemmälle kuin tämän oikeuden
      keskeinen funktio edellyttää, koska sillä varattaisiin tälle yritykselle sen avulla tuotetun tuotteen/palvelun tuottaminen.
      Komissio korostaa tältä osin, että tekijänoikeus on samanlainen omistusoikeus kuin niin monet muutkin omistusoikeudet ja sen
      yhdistävät niihin sen haltijan yksinoikeus määrätä sen kohteena olevasta (aineellisesta tai aineettomasta) hyödykkeestä ja
      myös kilpailuoikeudelliset velvoitteet.
      
       Arviointi
      
        46.      Nyt tutkittavassa ennakkoratkaisukysymyksessä on esillä EY 82 artiklan tulkintaa koskeva tärkeä ja hienovarainen ongelma,
      joka liittyy määräävässä asemassa olevan yrityksen velvollisuuteen antaa omien kilpailijoidensa (vastiketta vastaan) käyttää
      tekijänoikeudellisesti suojattua immateriaalihyödykettä, kun tämä on välttämätöntä näillä markkinoilla, joilla kyseinen yritys
      käyttää oikeuttaan ja joilla sillä on määräävä asema, toimimiseksi.
      
       a) Asian kannalta merkityksellinen oikeuskäytäntö
      
        47.      Tätä kysymystä tutkittaessa on tarkasteltava ennen kaikkea niitä yhteisöjen tuomioistuimen tuomioita, jotka koskevat mahdollisuutta
      pitää käyttöoikeuden epäämistä määräävän markkina-aseman väärinkäyttönä ja joissa (tai ainakin joissakin niistä) voitaneen
      aavistella sovelletun nk. essential facility -teoriaa, johon asianosaiset ovat toistuvasti viitanneet.
         			(36)
         		
      
        48.      Aluksi palautan mieliin asiassa Commercial Solvents annetun tuomion, jossa tätä ongelmakenttää tarkasteltiin tilanteessa,
      jossa raaka-ainetoimitukset oli keskeytetty. Tuossa asiassa yhteisöjen tuomioistuin vahvisti riidanalaisen komission päätöksen
      ja totesi seuraavaa: ”raaka-ainemarkkinoilla määräävässä markkina-asemassa oleva yritys, joka varatakseen itselleen johdannaistuotteiden
      valmistuksen kieltäytyy toimittamasta kyseisiä raaka-aineita asiakkaalle, joka itse tuottaa kyseisiä johdannaistuotteita,
      silläkin uhalla, että kilpailu kyseisen asiakkaan osalta päättyy kokonaan, käyttää väärin määräävää markkina-asemaansa 86 artiklassa
      tarkoitetulla tavalla”.
         			(37)
         		
      
        49.      Asiassa Telemarketing annetussa tuomiossa yhteisöjen tuomioistuin täsmensi, että tämä päättelytapa ”soveltuu myös silloin
      kun kyse on yrityksestä, joka on määräävässä asemassa sellaisen palvelun markkinoilla, joka on toisilla markkinoilla toimivan
      toisen yrityksen toiminnan kannalta välttämätön”.
         			(38)
         		 Tuossa tapauksessa yhteisöjen tuomioistuin piti EY:n perustamissopimuksen 86 artiklan (josta on tullut EY 82 artikla) vastaisena
      sitä, että telejakelumarkkinoilla määräävässä asemassa oleva yritys ilman objektiivisia perusteita kieltäytyy antamasta lähetysaikaa
      riippumattomille teleyrityksille ja näin varaa tämän toiminnan eräälle yhtiökumppanilleen aiheuttaen näin sen, että kilpailu
      on vaarassa hävitä kokonaan näiltä markkinoilta. Tässä yksittäistapauksessa yhteisöjen tuomioistuin määräsi muun muassa periaatteesta,
      jonka mukaan 86 artiklassa tarkoitettua väärinkäyttöä on menettely, jossa tietyillä markkinoilla määräävässä asemassa oleva
      yritys varaa ilman objektiivista tarvetta itselleen sellaisen liitännäistoiminnan, jota kolmas yritys voisi harjoittaa toimialansa
      puitteissa markkinoilla, jotka ovat lähellä ensin mainittuja, mutta siitä erillisiä, ja aiheuttaa näin sen vaaran, ettei kyseinen
      yritys voi millään tavoin kilpailla näillä markkinoilla.
         			(39)
         		
      
        50.      Erityisesti immateriaalioikeuksien osalta on tämän jälkeen mainittava asiassa Volvo annettu tuomio, jossa yhteisöjen tuomioistuimelta
      kysyttiin pääasiallisesti, käyttikö tämä autonvalmistusyritys väärin määräävää asemaansa (oletetuilla) varaosamarkkinoilla,
      kun se ei tehnyt kolmansien kanssa näiden varaosien valmistusta koskevaa käyttöoikeussopimusta. Vastatessaan tähän kysymykseen
      yhteisöjen tuomioistuin totesi, että ”mallille myönnetyn patentin haltijalla oleva oikeus kieltää kolmansia ilman sen suostumusta
      valmistamasta ja myymästä tai maahantuomasta tämän mallisia tuotteita muodostaa sillä olevan yksinoikeuden ydinsisällön. Tästä
      seuraa, että jos patentinhaltijalle asetettaisiin velvollisuus tehdä kolmansien kanssa, vaikka kohtuullista korvaustakin vastaan,
      tämän mallisten tuotteiden hankintaa koskeva käyttöoikeussopimus, siltä evättäisiin sillä olevan yksioikeuden ydinsisältö,
      ja ettei kieltäytymistä tällaisen käyttöoikeussopimuksen tekemisestä voida sinällään pitää määräävän markkina-aseman väärinkäyttönä”.
         			(40)
         		 Yhteisöjen tuomioistuin lisäsi kuitenkin, että ”autonkorivaraosien mallin patentinhaltijalle kuuluvan yksinoikeuden käyttö
      voi olla 86 artiklan nojalla kiellettyä, jos kyse on määräävässä asemassa olevasta yrityksestä, joka syyllistyy määrättyihin
      väärinkäytöksiin, kuten kieltäytyy mielivaltaisesti toimittamasta varaosia riippumattomille korjausverstaille, vahvistaa varaosien
      hinnat kohtuuttomalle tasolle tai päättää olla enää valmistamatta tietyn mallin varaosia siitä huolimatta, että liikenteessä
      on vielä useita tämän mallisia ajoneuvoja, koska näillä menettelyillä voidaan vaarantaa jäsenvaltioiden välistä kauppaa”.
         			(41)
         		
      
        51.      Kahdesta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen antamasta tuomiosta tehtyä valitusasiaa jo mainitussa asiassa Magill tutkiessaan
      yhteisöjen tuomioistuin palasi immateriaalioikeuteen liittyvän käyttöoikeuden epäämistä koskevaa kysymykseen. Ensimmäisen
      oikeusasteen tuomioistuin oli valituksenalaisissa tuomioissaan vahvistanut päätöksen, jolla komissio oli katsonut, että muutamat
      telelähetystoiminnan harjoittajat olivat käyttäneet väärin sitä määräävää asemaa, joka niillä oli televisio-ohjelmistomarkkinoilla,
      sillä ne olivat vedonneet kyseisiin ohjelmistoihin liittyvään tekijänoikeuteen kieltäessään kolmansia julkaisemasta viikoittain
      ilmestyviä täydellisiä oppaita eri lähettäjien ohjelmista.
      
      
        52.      Yhteisöjen tuomioistuin korosti tuolloin ensin asiassa Volvo annetusta tuomiosta ilmenevän, että vaikka käyttöoikeuden epääminen
      ei sinällään ole määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä, oikeudenhaltija voi kuitenkin poikkeuksellisesti käyttää yksinoikeuttaan
      siten, että hänen menettelyään on pidettävä väärinkäyttönä.
         			(42)
         		 Tuossa tapauksessa oli yhteisöjen tuomioistuimen mielestä olemassa juuri sellaisia asianhaaroja, joiden nojalla kantajana
      olleen lähettäjän menettelyä voitiin pitää määräävän aseman väärinkäyttönä, sillä
      
        
      –
         ensinnäkin ”kantajat – jotka ovat olleet tosiasiassa ainoat lähteet ohjelmien suunnittelussa laadittujen sellaisten perustietojen
            saamiseksi, jotka ovat olleet välttämättömiä viikoittaisen ohjelmalehden julkaisemiseksi – eivät [olleet] antaneet television
            katsojille muuta mahdollisuutta saada tietoja tulevan viikon ohjelmista kuin ostaa jokaista televisiokanavaa käsittelevät
            erilliset ohjelmalehdet ja saada näistä tarpeelliset tiedot ohjelmien vertailemiseksi. Kun kantajat ovat kieltäytyneet antamasta
            perustietoja vetoamalla kansallisiin tekijänoikeussäännöksiin, ne ovat estäneet uuden tuotteen eli kattavan viikoittaisen
            televisio-ohjelmalehden syntymisen, eivätkä kantajat ole tarjonneet itse tällaista ohjelmalehteä, ja tällaiselle tuotteelle
            on ollut mahdollista kulutuskysyntää, ja siksi kieltäytymistä on pidettävä perustamissopimuksen 86 artiklan toisen kohdan
            b alakohdan mukaisena väärinkäyttönä”
               			(43)
               		
      
      
        
      –
         toiseksi, ”tämä kieltäytyminen ei ole ollut perusteltua televisiolähetystoiminnan harjoittamiseksi tai televisiolehtien kustantamiseksi”
               			(44)
               		
      
      
        
      –
         kolmanneksi, ”kantajat ovat – – varanneet itselleen johdannaiset markkinat, eli tässä tapauksessa viikoittaisten ohjelmalehtien
            markkinat, ja näin estäneet kaiken kilpailun näillä markkinoilla, koska kantajat eivät ole luovuttaneet perustietoja, jotka
            ovat välttämättömiä tällaisen ohjelmalehden julkaisemiseksi”.
               			(45)
               		
      
      
      
      
        53.      Yhteisöjen tuomioistuin on tarkastellut sopimuksen tekemiseen liittyvää ongelmakenttää jo edellä mainitussa asiassa Bronner
      annetussa tuomiossa. Tuossa tapauksessa, jossa oletettiin päivälehtien kotiinkantojärjestelmiin liittyvien itsenäisten valtakunnallisten
      markkinoiden olevan olemassa, yhteisöjen tuomioistuinta pyydettiin muun muassa arvioimaan, ”onko se, että jäsenvaltion alueella
      olevan ainoan valtakunnallisen kotiinkantojärjestelmän haltija, joka käyttää tätä järjestelmää omien päivälehtiensä jakeluun,
      kieltäytyy tarjoamasta järjestelmän palveluja kilpailevan päivälehden kustantajalle, perustamissopimuksen 86 artiklassa tarkoitettua
      määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä sillä perusteella, että tällä kieltäytymisellä kyseistä kilpailijaa estetään käyttämästä
      päivälehtensä myynnin kannalta olennaiseksi katsottua jakelujärjestelmää”.
         			(46)
         		
      
        54.      Viitattuaan ensin asiassa Magill annettuun tuomioon, yhteisöjen tuomioistuin huomautti, että ”vaikka oletettaisiinkin, että
      tämä teollisoikeuksien käyttöä koskeva oikeuskäytäntö soveltuisi minkä tahansa omistusoikeuden käyttöön”, käyttöoikeuden epäämisen
      pitämiseksi määräävän aseman väärinkäyttönä on tarpeen, että sen lisäksi, että kieltäytymisellä kotiinkantopalvelun tarjoamisesta
      saatetaan estää palvelua kysyneen kaikki mahdollisuudet kilpailla päivälehtimarkkinoilla ja että se ei ole objektiivisesti
      perusteltavissa, palvelu sinänsä on lisäksi välttämätön kyseisen yrityksen toiminnan harjoittamisen kannalta siten, että kyseistä
      kotiinkantojärjestelmää ei voida tosiasiallisesti eikä mahdollisesti korvata millään toisella järjestelmällä.
         			(47)
         		
       b) Päätelmät
      
        55.      Edellä olevasta oikeuskäytäntöä koskevasta tutkimuksesta ilmenee, että yhteisöjen tuomioistuin on todellakin, kuten IMS on
      todennut, kaikissa niissä tapauksissa, joissa se on myöntänyt, että kieltäytyminen tiettyjen tavaroiden (aineellisten tai
      aineettomien) tai palvelujen toimittamisesta tai niiden saataville asettamisesta, voi olla määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä,
      se on erottanut toisistaan näiden tavaroiden tai palvelujen tuotantoketjun alkupään markkinat ja tuotantoketjun loppupään
      johdannaiset markkinat, joilla niitä käytetään tuotantopanoksena tuotettaessa erilaisia tavaroita tai palveluja. EY 82 artiklan
      todetut tai oletetut rikkomiset koskivat näissä tapauksissa itse asiassa yrityksiä, joiden välillä oli vertikaalinen yhteys
      ja jotka käyttöluvan epäämällä käyttivät väärin määräävää asemaansa tuotantoketjun alkupään markkinoilla rajoittaakseen kilpailua
      tai estääkseen sen tuotantoketjun loppupään markkinoilla, tai joiden ainakin oletettiin näin menetelleen.
      
      
        56.      Kuten NDC ja komissio ovat perustellusti huomauttaneet, yksilöidessään tuotantopanosten osalta tuotantoketjun alkupään markkinoita
      yhteisöjen tuomioistuin ei pitänyt tarpeellisena, että määräävässä asemassa oleva yritys saattaisi ne markkinoille itsenäisesti.
      Asiassa Magill antamassaan tuomiossa yhteisöjen tuomioistuin itse asiassa yksilöi televisio-ohjelmaluettelojen markkinat,
      vaikka televisio-ohjelmien lähettäjät eivät saattaneetkaan niitä itsenäisesti markkinoille, vaan vain tarjosivat niitä ilmaiseksi
      muutamille päivälehdille. Asiassa Bronner antamassaan tuomiossa yhteisöjen tuomioistuin myönsi sitten, että valtakunnalliset
      päivälehtien kotiinkantojärjestelmien markkinat olivat yksilöitävissä, vaikka näillä (hypoteettisilla) markkinoilla monopoliasemassa
      oleva yritys ei myynytkään itsenäisesti kotiinkantopalveluja.
         			(48)
         		
      
        57.      Edellä mieliin palautetun, käyttöoikeuden epäämistä koskevan oikeuskäytännön soveltamiseksi riittää mielestäni se, että tuotantopanosten
      tuotantoketjun alkupään markkinat voidaan yksilöidä. Näin on silloinkin, kun markkinat ovat vain ”potentiaaliset” siinä mielessä, että niillä toimii monopoliasemassa oleva yritys,
      joka päättää, ettei se itsenäisesti saata markkinoille kyseisiä tuotantopanoksia (riippumatta siitä, onko niille todellista
      kysyntää), vaan turvautuu yksinomaisesti tuotantoketjun loppupään markkinoihin rajoittaen näin kilpailua näillä markkinoilla
      tai estäen sen kokonaan.
      
      
        58.      Klassinen esimerkki essential facility -teoriasta on tapaus, jossa tiettyyn satamaan pääsy on välttämätöntä merikuljetuspalvelujen
      suorittamiseksi tietyillä maantieteellisillä markkinoilla. Oletetaan, että sataman omistaja käyttää yksinoikeudella tätä alusrakennetta
      taatakseen itselleen monopoliaseman merikuljetuspalvelujen markkinoilla ja kieltäytyy ilman mitään objektiivisia perusteita
      suorittamasta tätä pyytäville kolmansille yrityksille tarvittavia satamapalveluja. Uskon, että tällaisessa tilanteessa käyttöluvan
      epäämistä koskevaa oikeuskäytäntöä voidaan soveltaa siitä riippumatta, ettei satamapalveluja tarjota markkinoilla. Tämä asianhaara
      ei todellakaan aiheuta sitä, että merikuljetusyritysten kysymien satamapalvelujen markkinoiden yksilöinti olisi mahdotonta,
      olettaen, että tällaisilla palveluilla todellisuudessa on kysyntää ja ettei niiden markkinoille saattamiselle ole teknisiä
      esteitä. Käyttöluvan epäämistä koskevan oikeuskäytännön nojalla voitaisiin siis katsoa, että jos sataman alusrakenteiden omistaja
      kieltää perusteettomasti pääsyn näille rakenteille, se käyttää väärin omaa määräävää (monopoli-)asemaansa satamapalvelujen
      markkinoilla, koska se menettelyllään estää kaiken kilpailun merikuljetuspalvelujen johdannaisilla markkinoilla.
      
      
        59.      Koska asiassa on jo selvitetty, että tuotantopanosten tuotantoketjun alkupään markkinoiden yksilöimiseksi ei ole tarpeen,
      että määräävässä asemassa oleva yritys saattaisi nämä panokset markkinoille itsenäisesti, minusta on selvää, että tällaiset
      markkinat voidaan määritelmän mukaan yksilöidä aina silloin, kun a) kyseiset tuotantopanokset ovat välttämättömiä (sen vuoksi
      ettei niitä voida korvata eikä jäljentää), jotta tietyillä markkinoilla voitaisiin kilpailla, ja kun b) niitä tosiasiallisesti
      kysyvät ne yritykset, jotka aikovat kilpailla markkinoilla, joilla kyseiset tuotantopanokset ovat välttämättömiä.
      
      
        60.      Jos kaiken edellä todetun jälkeen tutkimme ensimmäisessä ennakkoratkaisukysymyksessä tarkoitettua tilannetta, meidän on myönnettävä,
      ettei käyttöluvan epäämiseen liittyvän oikeuskäytännön soveltamiselta voida välttyä pelkästään siitä syystä, että yritys,
      joka on pyytänyt käyttöoikeutta aluejaotteluun, aikoo toimia samoilla markkinoilla kuin tekijänoikeuden haltija. Kun otetaan
      huomioon, että tässä kysymyksessä lähdetään liikkeelle oletuksesta, että se aluejaottelu, johon käyttöoikeutta on pyydetty,
      on välttämätön lääkkeiden alueellisten myyntitilastojen markkinoimiseksi tietyssä maassa, aluejaottelun saantiin liittyvät
      tuotantoketjun alkupään markkinat (joilla tekijänoikeuden haltijalla on monopoliasema) ja tilastojen myyntiin liittyvät tuotantoketjun
      loppupään johdannaiset markkinat voidaan ilman muuta yksilöidä.
      
      
        61.      Tämän tultua todetuksi lisään kuitenkin heti, että ne yhteisöjen tuomioistuimen tuomiot, jotka koskevat immateriaalioikeuden
      käyttöoikeuden epäämistä, saavat minut katsomaan, että jotta kieltäytymistä voitaisiin pitää perusteltuna, ei riitä, että
      immateriaalioikeuden kohteena oleva aineeton hyödyke on välttämätön, jotta tietyillä markkinoilla voitaisiin toimia, tai että
      oikeudenhaltija voisi tällä kieltäytymisellään estää kaiken kilpailun johdannaisilla markkinoilla.
      
      
        62.      Vaikka tällaisia asianhaaroja olisikin olemassa, punnittaessa yhtäältä immateriaalioikeuden ja sen haltijalla olevan taloudellisen
      toiminnan harjoittamisvapauden suojeluintressiä, ja toisaalta vapaan kilpailun suojeluintressiä keskenään, vaa’an kieli voi
      kallistua viimeksi mainitun intressin puolelle vain, jos käyttöoikeuden epäämisellä estetään johdannaisten markkinoiden kehitystä
      kuluttajien haitaksi. Tarkemmin sanoen katson, että käyttöoikeuden epäämistä voidaan pitää määräävän aseman väärinkäyttönä
      vain, jos pyytävä yritys ei halua aineellisesti rajoittautua immateriaalioikeuden haltijan johdannaisilla markkinoilla jo
      tarjoamien tavaroiden/palvelujen jäljentämiseen, vaan aikoo tuottaa ominaisuuksiltaan erilaisia tavaroita/palveluita, joilla
      – vaikka ne kilpailevatkin oikeudenhaltijan tavaroiden/palvelujen kanssa – tyydytetään kuluttajien sellaisia erityistarpeita,
      joita olemassa olevilla tavaroilla/palveluilla ei tyydytetä
      
      
        63.      Asiassa Magill annettu tuomio näyttää mielestäni selvästi vahvistavan tämän suuntaisen näkemyksen, sillä yhteisöjen tuomioistuin
      on, kuten jo on todettu, siinä pitänyt määräävän aseman väärinkäyttönä perusteetonta käyttöluvan epäämistä, koska sillä oli
      a) estetty ”uuden tuotteen eli kattavan viikoittaisen televisio-ohjelmalehden [syntyminen], eivätkä kantajat ole tarjonneet
      itse tällaista ohjelmalehteä, ja tällaiselle tuotteelle on ollut mahdollista kulutuskysyntää”; ja koska tällä epäämisellä
      b) ”kantajat [olivat] varanneet itselleen johdannaiset markkinat, eli tässä tapauksessa viikoittaisten ohjelmalehtien markkinat,
      ja näin estäneet kaiken kilpailun näillä markkinoilla”.
         			(49)
         		
      
        64.      Tuossa tapauksessa yhteisöjen tuomioistuin siis piti käyttöluvan epäämistä määräävän aseman väärinkäyttönä siitä syystä, että
      sitä pyytävä yritys halusi laskea markkinoille muun kuin tekijänoikeuden haltijan tuottaman viikoittaisen televisio-ohjelmalehden
      (jossa ei olisi esitetty vain yhden lähettäjän ohjelmia, vaan koko ohjelmisto), jolla olisi tyydytetty kuluttajien erityistarpeita.
      Näin estettiin sellaisen ”uuden” tuotteen markkinoillepääsy, joka olisi televisio-ohjelmalehtien yleisillä markkinoilla kilpaillut
      tekijänoikeuden haltijan tuotteiden kanssa.
      
      
        65.      Asiassa Volvo annettua tuomiota, jossa yhteisöjen tuomioistuin totesi, ettei ”tällaisen käyttöoikeuden epäämistä voida sinällään
      pitää määräävän markkina-aseman väärinkäyttönä”, voidaan ehkä myös lukea tällä tavoin.
         			(50)
         		 Vaikka tuossa tapauksessa auton varaosien mallille myönnettyä patenttia voitiin pitää sellaisena tuotantopanoksena, joka
      oli alkuperäisten varaosien (oletetuilla) markkinoilla toimimisen kannalta välttämätön, voidaan arvella, ettei yhteisöjen
      tuomioistuin pitänyt käyttöoikeuden epäämistä määräävän aseman väärinkäyttönä sen vuoksi, että pyytäjä halusi ainoastaan jäljentää
      patentinhaltijan tuotteita, eli tuottaa Volvon alkuperäisiä varaosia.
      
      
        66.      Kaikkien edellä esitettyjen seikkojen valossa katson näin ollen, että ensimmäiseen ennakkoratkaisukysymykseen voidaan vastata
      siten, että EY 82 artiklaa on tulkittava siten, että tekijäoikeuden suojaamaa aineetonta hyödykettä koskevan käyttöoikeuden
      epääminen on tässä määräyksessä tarkoitettua määräävän aseman väärinkäyttöä, jos a) epäämiseen ei ole objektiivisia perusteita,
      b) immateriaalioikeuden kohteena olevan aineettoman hyödykkeen käyttö on johdannaisilla markkinoilla toimimisen kannalta välttämätöntä,
      ja jos oikeudenhaltija voisi estää kaiken kilpailun näillä markkinoilla. Näin on kuitenkin edellyttäen, että käyttölupaa pyytävä
      yritys ei halua aineellisesti rajoittautua immateriaalioikeuden haltijan johdannaisilla markkinoilla jo tarjoamien tavaroiden/palvelujen
      jäljentämiseen, vaan aikoo tuottaa ominaisuuksiltaan erilaisia tavaroita/palveluita, joilla – vaikka ne kilpailevatkin oikeudenhaltijan
      tavaroiden/palvelujen kanssa – tyydytetään kuluttajien sellaisia erityistarpeita, joita olemassa olevilla tavaroilla/palveluilla
      ei tyydytetä
      
       Toinen ja kolmas ennakkoratkaisukysymys
        67.      Kuten on jo todettu, toisella ja kolmannella ennakkoratkaisukysymyksellä pyritään pääasiallisesti selvittämään, milloin tekijänoikeuden
      suojaamaa erityistä aluejaottelua on pidettävä välttämättömänä lääkkeiden alueellisten myyntitilastojen myymiseksi tietyssä
      maassa. Tuomioistuin haluaa tarkemmin ottaen tietää, onko tätä arvioitaessa merkitystä i) sillä, missä määrin lääkeyritysten
      edustajat ovat osallistuneet tekijänoikeuden suojaaman aluejaottelun kehittämiseen, tai ii) sillä, minkälaisen rasituksen
      (muun muassa millaisia kustannuksia) lääkeyritykset joutuvat kantamaan voidakseen ostaa muun kuin tekijänoikeuden suojaaman
      aluejaottelun perusteella laadittuja tilastoja.
      
       Asianosaisten lausumat
      
        68.      IMS huomauttaa nyt tutkittavana oleviin kysymyksiin liittyvästä ongelmakentästä yleisesti, että 1 860-aluejaottelua ei voida
      pitää essential facilityna asiakkaiden mieltymysten perusteella. Arvioitaessa, onko aluejaottelu välttämätön lääkkeiden alueellisten
      myyntitilastojen markkinoimiseksi, ei voida ottaa huomioon sitä, ovatko asiakkaat subjektiivisesti valmiita hyväksymään muuhun
      jaotteluun perustuvia tilastoja; sen sijaan tämän arvioinnin kannalta ratkaisevaa on se, onko vastaavan kokoisella kilpailijalla
      objektiivinen mahdollisuus kehittää vaihtoehtoinen jako.
      
      
        69.      Siitä asemasta, joka lääkeyrityksillä on ollut aluejaottelun kehittämisessä, ISM toteaa olevan aivan normaalia, että asiakkaat
      osallistuvat niiden tarpeita paremmin vastaavien tavaroiden tai palvelujen luomiseen. Tässä suhteessa siitä, että käyttöoikeuden
      luovuttamisesta tulisi velvollisuus, aiheutuu kielteisiä seurauksia, koska yritykset joutuisivat kieltäytymään kaikesta omien
      tuotteidensa kehittämisyhteistyöstä asiakkaiden kanssa.
      
      
        70.      IMS toteaa lopuksi niistä sopeuttamiskustannuksista, joita asiakkaille aiheutuu muiden aluejaottelujen perusteella toteutettujen
      tilastojen käyttämisestä, että on aivan normaalia, että asiakkaille aiheutuu menoja, kun ne valitsevat uutta tuotetta, eikä
      tätä seikkaa voida pitää merkityksellisenä päätettäessä, onko käyttöoikeuden epäämistä pidettävä määräävän markkina-aseman
      väärinkäyttönä.
      
      
        71.      NDC puolestaan on eri mieltä huomauttaen, että teollisuuden käytännöillä tai asiakkaiden odotuksilla on merkitystä päätettäessä,
      onko alusrakennetta pidettävä essential facilityna, koska ne määrätyissä olosuhteissa saattavat aiheuttaa sen, että alusrakenteen
      saanti on välttämätöntä, vaikka se muuten ei sitä olisi.
      
      
        72.      NDC korostaa tämän jälkeen, että asiassa Bronner annetun tuomion mukaan tietyn alusrakenteen saantia voidaan pitää välttämättömänä
      silloin, kun vaihtoehtoisen alusrakenteen luominen ei olisi kannattavaa. Ne sopeuttamiskustannukset, joita lääkeyrityksille
      aiheutuisi niiden siirtyessä toiseen aluejaotteluun, olisivat niin korkeita, että kilpailevan jaottelun käyttöönottaminen
      ei olisi ainoastaan kannattamatonta, vaan myös suorastaan taloudellisesti mahdotonta.
      
      
        73.      Komissio puolestaan muistuttaa turvaamistoimipäätöksessään maininneensa useita seikkoja, joiden nojalla voidaan katsoa, että
      IMS:n 1 860-aluejaottelu on välttämätön Saksan alueellisilla myyntitilastomarkkinoilla. Kansallinen tuomioistuin on tuonut
      esille vain muutamia niistä seikoista, jotka olisi otettava huomioon tässä arvioinnissa.
      
      
        74.      Tämän todettuaan komissio korostaa, että asiakkaiden merkittävällä osallistumisella IMS:n aluejaottelun kehittämiseen on myötävaikutettu
      siihen, että lääkeyritykset ovat tulleet riippuvaisiksi tästä jaottelusta. Sen mukaan näin merkittävä ja intensiivinen osallistuminen
      yhteisen jaottelun kehittämiseen on tyypillistä menettelylle, jossa luodaan tosiasiallinen normi.
      
      
        75.      Komissio huomauttaa, että aluejaottelun välttämättömyyttä tutkittaessa on arvioitava, voiko samankokoinen yritys luoda pätevän
      vaihtoehdon. Tässä arvioinnissa kannattaa myös huolellisesti tutkia kysyntään ja erityisesti asiakkaille toiseen alusrakenteeseen
      siirtymisestä aiheutuviin sopeutumisponnisteluihin liittyvät merkitykselliset tekijät. Tilanteen analysointi kysynnän ja tarjonnan
      kannalta on erityisen asianmukaista tutkittaessa, onko vaihtoehtoisen alusrakenteen luominen taloudellisesti kannattavaa.
      
      
        76.      Komissio korostaa lopuksi turvaamispäätöksessään esitettyihin arviointeihin viitaten niitä esteitä, jotka tässä asiassa hillitsivät
      lääkeyritysten siirtymistä IMS:n aluejaottelun kanssa yhteensoveltumattomaan jaotteluun, ja niitä suhteettomia, ei ainoastaan
      taloudellisia, ponnistuksia, joita tällainen siirtyminen edellyttäisi.
      
       Asian arviointi
      
        77.      Tämän kysymyksen tutkinnassa on ilman muuta lähdettävä liikkeelle asiassa Bronner annetusta tuomiosta, jossa yhteisöjen tuomioistuin
      esittää muutamia hyödyllisiä havaintoja siitä, milloin hyödykettä (aineellista tai aineetonta) tai palvelua voidaan pitää
      tietyillä markkinoilla toimimisen kannalta välttämättömänä.
      
      
        78.      Tuossa tapauksessa yhteisöjen tuomioistuin on pitänyt mahdottomana, että ainoa valtakunnallinen kotiinkantojärjestelmä olisi
      välttämätön päivälehtien myymiseksi, todeten olevan ”selvää, että muitakin päivälehtien jakelutapoja, kuten jakelu postin
      välityksellä ja myynti kaupoissa ja lehtikioskeissa, on olemassa ja että näiden päivälehtien kustantajat käyttävät niitä,
      vaikka ne olisivatkin vähemmän edullisia joidenkin päivälehtien osalta”. Lisäksi se on todennut, että ”toisaalta ei näytä
      olevan teknisiä, lainsäädännöllisiä eikä taloudellisiakaan esteitä, jotka voisivat tehdä mahdottomaksi tai edes kohtuuttoman
      vaikeaksi sen, että muut päivälehtien kustantajat perustaisivat yksin tai yhteistyössä muiden kustantajien kanssa oman valtakunnallisen
      kotiinkantojärjestelmänsä ja että ne käyttäisivät sitä omien päivälehtiensä jakeluun”.
         			(51)
         		
      
        79.      Yhteisöjen tuomioistuin on lisäksi todennut, että ”sen osoittamiseksi, ettei tällaisen järjestelmän perustaminen ole realistisesti
      mahdollinen vaihtoehto ja että järjestelmän palvelut ovat siten välttämättömiä, ei riitä, että vedotaan siihen, ettei perustaminen
      ole taloudellisesti kannattavaa jaettavan päivälehden tai jaettavien päivälehtien pienen levikin vuoksi. Jotta tämän järjestelmän
      palveluja voitaisiin mahdollisesti pitää välttämättöminä, olisi ainakin näytettävä toteen – – ettei ole taloudellisesti kannattavaa
      perustaa toista kotiinkantojärjestelmää sellaisten päivälehtien jakamiseksi, joilla on vastaavansuuruinen levikki kuin lehdillä,
      joita jaetaan olemassa olevan järjestelmän kautta”.
         			(52)
         		
      
        80.      Tästä tuomiosta ilmenee siis, että päätettäessä, onko jokin tuotantopanos tietyillä markkinoilla kilpailemisen kannalta välttämätön,
      on arvioitava a) onko olemassa sellaisia korvaavia tuotantopanoksia, joita toimija voi (tehokkaammin tai tehottomammin) käyttää
      kyseisillä markkinoilla; b) onko olemassa teknisiä, lainsäädännöllisiä tai taloudellisia esteitä, jotka voisivat tehdä mahdottomaksi
      tai kohtuuttoman vaikeaksi sen, että yritys, joka aikoo toimia kyseisillä markkinoilla, loisi mahdollisesti yhteistyössä muiden
      toimijoiden kanssa vaihtoehtoisia tuotantohyödykkeitä. Yhteisöjen tuomioistuin on todennut, että jotta vaihtoehtoisten tuotantopanosten
      luomisen taloudelliset esteet voitaisiin hyväksyä, on näytettävä, että niiden luominen ei ole taloudellisesti kannattavaa
      siten, että niitä voitaisiin tuottaa jo olemassa olevien tuotantopanosten haltijaan verrattavissa olevassa laajuudessa.
      
      
        81.      Kuten on jo todettu, nyt esillä olevassa asiassa on päätettävä, mikä merkitys tässä arvioinnissa on i) sillä, missä määrin
      lääkeyritysten edustajat ovat osallistuneet tekijänoikeuden suojaaman aluejaottelun kehittämiseen, ja ii) sillä, minkälaisen
      rasituksen (muun muassa millaisia kustannuksia) lääkeyritykset joutuvat kantamaan voidakseen ostaa muun kuin tekijänoikeuden
      suojaaman aluejaottelun perusteella laadittuja tilastoja.
      
      
        82.      Näitä seikkoja on mielestäni käsiteltävä yhdessä, koska molemmat niitä viime kädessä tarkasteltaessa liittyvät vaihtoehtoisen
      alusrakenteen luomisen taloudellisiin esteisiin.
      
      
        83.      Sen mukaan mitä NDC ja komissio ovat väittäneet, lääkeyritysten merkittävä osallistuminen IMS:n aluejaottelun kehittämiseen
      on ollut yhtenä syynä siihen, että ne ovat tulleet riippuvaisiksi tästä jaottelusta, vaikka sillä ei olekaan ehdoton tekninen
      tai oikeudellinen este vaihtoehtoiseen alusrakenteeseen siirtymiselle. Mutta jos näin on, lääkeyritysten merkittävä osallistuminen
      IMS:n aluejaottelun kehittämiseen selittyy yksikertaisesti sillä, että näiden yritysten pitäisi ponnistella suhteettomasti
      voidakseen siirtyä hankkimaan toisenlaisen aluejaottelun perusteella toteutettuja tilastoja.
      
      
        84.      On selvää, että jos lääketehtaiden pitäisi ponnistella suhteettomasti (toiminnan järjestämisen kannalta ja taloudellisesti)
      siirtyäkseen vaihtoehtoiseen aluejaotteluun, tästä aiheutuisi, että tällaisen jaottelun luominen tulisi IMS:n kilpailijalle
      kalliimmaksi tai, näkökulmasta riippuen, vähemmän kannattavaksi. IMS:n kilpailijan pitäisi nimittäin tarjota potentiaalisille
      asiakkaille erityisen edullisia ehtoja saadakseen nämä hankkimaan vaihtoehtoisen aluejaottelun perusteella toteutetut tilastot,
      mikä aiheuttaisi vaaran siitä, ettei se onnistuisi lyhentämään suorittamiaan investointeja.
      
      
        85.      Tästä on siis pääteltävä, että se, missä määrin lääkeyritysten edustajat ovat osallistuneet tekijänoikeuden suojaaman aluejaottelun
      kehittämiseen ja se, minkälaisen rasituksen nämä yritykset joutuvat kantamaan voidakseen ostaa muun kuin tekijänoikeuden suojaaman
      aluejaottelun perusteella laadittuja tilastoja, ovat seikkoja, jotka on otettava huomioon päätettäessä, onko olemassa sellaisia
      taloudellisia esteitä, joista voi aiheutua, että minkä tahansa yrityksen, joka aikoo toimia kyseisillä markkinoilla, on mahdotonta
      tai suhteettoman vaikeaa, mahdollisesti yhteistyössä toisten toimijoiden kanssa, luoda tällaista vaihtoehtoista aluejaottelua.
      
      
        86.      Edellä esitetyn valossa katson siis, että toiseen ja kolmanteen ennakkoratkaisukysymykseen on vastattava siten, että se, missä
      määrin lääkeyritysten edustajat ovat osallistuneet tekijänoikeuden suojaaman aluejaottelun kehittämiseen ja se, minkälaisen
      rasituksen nämä yritykset joutuvat kantamaan voidakseen ostaa muun kuin tekijänoikeuden suojaaman aluejaottelun perusteella
      laadittuja tilastoja, ovat seikkoja, jotka on otettava huomioon päätettäessä, onko viimeksi mainittu jako välttämätön lääkkeiden
      alueellisten myyntitilastojen markkinoimiseksi.
      
       Kansallinen tuomioistuin ja komissio soveltavat samanaikaisesti EY 82 artiklaa
      
        87.      Kuten olen ilmoittanut, haluaisin ennen ratkaisun esittämistä esittää muutamia lyhyitä toteamuksia niistä ongelmista, joita
      tässä asiassa aiheutuu siitä, että kansallinen tuomioistuin ja komissio soveltavat EY 82 artiklaa samanaikaisesti. Nämä ongelmat
      aiheutuvat siitä, että kun yhteisöjen tuomioistuin antaa nyt esillä olevassa ennakkoratkaisuasiassa tuomion, jossa se selvittää,
      miten EY 82 artiklaa on oikein tulkittava kansallisen tuomioistuimen esittämissä kysymyksissä, se luultavasti jättää viimeksi
      mainitulle tietyn harkintamarginaalin tämän päättäessä, onko se, että IMS on evännyt käyttöoikeuden, määräävän markkina-aseman
      väärinkäyttöä. Kansallinen tuomioistuin voi siis teoriassa antaa tuomion, joka on ristiriidassa komission sen turvaamistoimipäätöksen
      kanssa, jossa komissio prima facie toteaa kyseisen epäämisen olevan EY 82 artiklan vastaista.
      
      
        88.      Tällaista tilannetta varten on aiheellista muistuttaa, että yhteisöjen tuomioistuimella on jo ollut tilaisuus todeta, että
      ”kun kansalliset tuomioistuimet ottavat kantaa sopimuksiin tai menettelytapoihin, joista komissio on jo [EY 81 tai EY 82 artiklan
      nojalla] tehnyt päätöksen, ne eivät – – voi tehdä komission päätöksen kanssa ristiriidassa olevia päätöksiä”.
         			(53)
         		 Tätä kieltoa, jonka perusta on EY 10 artiklassa määrätty lojaalisuusvelvollisuus ja niiden päätösten velvoittavuus, jotka
      komissio tekee EY 81 tai EY 82 artiklan nojalla,
         			(54)
         		 on mielestäni sovellettava myös silloin, kun tämä toimielin on tehnyt turvaamistoimipäätöksen, koska se seikka, että päätös
      on turvaamistoimi, ei tietenkään vähennä sen velvoittavuutta eikä vaikuta edellä mainittuun lojaalisuusvelvollisuuteen. Kuten
      yhteisöjen tuomioistuin on lisäksi todennut, kielto tehdä komission päätösten kanssa ristiriidassa olevia päätöksiä on voimassa
      myös silloin, kun ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on turvaamistoimena lykännyt niiden täytäntöönpanoa.
         			(55)
         		
      
        89.      On selvää, että jos kansallisella tuomioistuimella on yhteisöjen tuomioistuimen sille jättämää harkintavaltaa käyttäessään
      epäilyksiä komission päätöksen pätevyydestä, se voi esittää tältä osin uuden ennakkoratkaisukysymyksen.
         			(56)
         		 Se voi myös, jos se pitää sitä asianmukaisena, lykätä asian käsittelyä siihen asti, kunnes ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
      antaa komission turvaamistoimipäätöstä koskevan lopullisen tuomion, tai odottaa sen lopullista päätöstä, komissiota mahdollisesti
      ensin kuultuaan.
         			(57)
         		 Yhteisöjen tuomioistuin on korostanut, että jos kansallinen tuomioistuin lykkää asian käsittelyä, sen on tutkittava, onko
      asianosaisten etujen suojaamiseksi tarpeen määrätä turvaamistoimista, jotka ovat voimassa siihen asti, kunnes se antaa lopullisen
      päätöksen asiassa.
         			(58)
         		
        Ratkaisuehdotus Edellä esitettyjen seikkojen perusteella ehdotan, että yhteisöjen tuomioistuin vastaisi Landgerichtin esittämiin kysymyksiin
      seuraavasti:
      
      1)
         EY 82 artiklaa on tulkittava siten, että tekijänoikeuden suojaamaa aineetonta hyödykettä koskevan käyttöoikeuden epääminen
            on tässä määräyksessä tarkoitettua määräävän aseman väärinkäyttöä, jos a) epäämiseen ei ole objektiivisia perusteita, b) immateriaalioikeuden
            kohteena olevan aineettoman hyödykkeen käyttö on johdannaisilla markkinoilla toimimisen kannalta välttämätöntä, ja jos oikeudenhaltija
            voisi estää kaiken kilpailun näillä markkinoilla. Näin on kuitenkin edellyttäen, että käyttölupaa pyytävä yritys ei halua
            aineellisesti rajoittautua immateriaalioikeuden haltijan johdannaisilla markkinoilla jo tarjoamien tavaroiden/palvelujen jäljentämiseen,
            vaan aikoo tuottaa ominaisuuksiltaan erilaisia tavaroita/palveluita, joilla – vaikka ne kilpailevatkin oikeudenhaltijan tavaroiden/palvelujen
            kanssa – tyydytetään kuluttajien sellaisia erityistarpeita, joita olemassa olevilla tavaroilla/palveluilla ei tyydytetä 
         
      
      
      2)
         Se, missä määrin lääkeyritysten edustajat ovat osallistuneet tekijänoikeuden suojaaman aluejaottelun kehittämiseen ja se,
            minkälaisen rasituksen nämä yritykset joutuvat kantamaan voidakseen ostaa muun kuin tekijänoikeuden suojaaman aluejaottelun
            perusteella laadittuja tilastoja, ovat seikkoja, jotka on otettava huomioon päätettäessä, onko viimeksi mainittu jaottelu
            lääkkeiden alueellisten myyntitilastojen myymisen kannalta välttämätön. 
         
      
      
       1 –
         
         Alkuperäinen kieli: italia.
      
      2 –
         
         Kuten tiedämme, tässä artiklassa määrätään seuraavaa: ”Yhteismarkkinoille soveltumatonta ja kiellettyä on yhden tai useamman
            yrityksen määräävän aseman väärinkäyttö yhteismarkkinoilla tai niiden merkittävällä osalla, jos se on omiaan vaikuttamaan
            jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. 
            	Tällaista väärinkäyttöä voi olla erityisesti: 
            	a) kohtuuttomien osto- tai myyntihintojen taikka muiden kohtuuttomien kauppaehtojen suora tai välillinen määrääminen; 
            	b) tuotannon, markkinoiden tai teknisen kehityksen rajoittaminen kuluttajien vahingoksi: 
            	c) erilaisten ehtojen soveltaminen eri kauppakumppaneiden samankaltaisiin suorituksiin kauppakumppaneita epäedulliseen kilpailuasemaan
            asettavalla tavalla; 
            	d) sen asettaminen sopimuksen syntymisen edellytykseksi, että sopimuspuoli hyväksyy lisäsuoritukset, joilla niiden luonteen
            vuoksi tai kauppatavan mukaan ei ole yhteyttä sopimuksen kohteeseen.”
            
         
      
      3 –
         
         1860-aluejaottelu sisälsi vain 30 aluetta, jotka erosivat IMS:n vastaavasta aluejaottelusta, kun taas 3000-aluejaottelu perustui
            IMS:n 2847-aluejaotteluun, jossa oli jaoteltu uudestaan noin 150 aluetta.
            
         
      
      4 –
         
         Asia 792/79 R, Camera Care v. komissio, määräys 17.1.1980 (Kok. 1980, s. 119).
            
         
      
      5 –
         
         EYVL L 59, s. 18.
            
         
      
      6 –
         
         Komission päätöksen 45–62 perustelukappale.
            
         
      
      7 –
         
         Komission päätöksen 71 perustelukappale.
            
         
      
      8 –
         
         Komission päätöksen 72 perustelukappale.
            
         
      
      9 –
         
         Saman päätöksen sama perustelukappale.
            
         
      
      10 –
         
         Komission päätöksen 86 ja 92 perustelukappale.
            
         
      
      11 –
         
         Komission päätöksen 93 perustelukappale.
            
         
      
      12 –
         
         Komission päätöksen 114 perustelukappale. Komissio totesi muun muassa lääkärin ja myyntiedustajan välisistä suhteista, että
            ”lääkeyritykset pitävät lääkärin ja myyntiedustajan välistä suhdetta erittäin tärkeänä, koska se on yksi harvoista keinoista
            edistää lääkkeen myyntiä” (päätöksen 113 perustelukappale).
            
         
      
      13 –
         
         Komission päätöksen 115 perustelukappale.
            
         
      
      14 –
         
         Komission päätöksen 122 perustelukappale.
            
         
      
      15 –
         
         Komission päätöksen 124 perustelukappale.
            
         
      
      16 –
         
         Komission päätöksen 131 perustelukappale. Komissio korosti sitten erityisesti, että ”postipiirien käyttö on ilmeisen tärkeää,
            rajoittaa mahdollisten uusien aluejakojen suunnittelijoiden käytettävissä olevia vaihtoehtoja” (132 perustelukappale); että
            ”on myös olemassa vahvat perusteet sille, että aluejakojen on noudatettava Saksan 440 hallintopiirin (Kreis) rajoja” (137 perustelukappale);
            ja että oli olemassa mahdollisuus, että Saksan ”tietosuojalaki asettaa todellisia rajoitteita toisen aluejaon rakentamiselle”
            Saksaan (142 perustelukappale). 
            
         
      
      17 –
         
         Komission päätöksen 143–145 perustelukappale.
            
         
      
      18 –
         
         Komission päätöksen 146–152 perustelukappale.
            
         
      
      19 –
         
         Komission päätöksen 153–166 perustelukappale.
            
         
      
      20 –
         
         Komission päätöksen 167–174 perustelukappale.
            
         
      
      21 –
         
         Komission päätöksen 182 perustelukappale.
            
         
      
      22 –
         
         Komission päätöksen 184 perustelukappale.
            
         
      
      23 –
         
         Komission päätöksen 184 perustelukappale.
            
         
      
      24 –
         
         Komission päätöksen 180 perustelukappale.
            
         
      
      25 –
         
         Asia T-184/01 R, IMS Health Inc. v. komissio, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen presidentin määräys 26.10.2001 (Kok. 2001,
            s. II-3193).
            
         
      
      26 –
         
         Komission päätöksen 105 perustelukappale.
            
         
      
      27 –
         
         Asia C-481/01 P(R), NDC Health GmbH & Co. KG ja NDC Health Corporation v. komissio, yhteisöjen tuomioistuimen presidentin
            määräys 11.4.2002 (Kok. 2002, s. I-3401).
            
         
      
      28 –
         
         Landgericht viittaa erityisesti komission turvaamistoimipäätöksen 45–55, 59 ja 60 perustelukappaleeseen.
            
         
      
      29 –
         
         Tämän kieltäytymisen syy, jota ei mainita tutkittavana olevassa kysymyksessä, on johdettavissa lääkeyritysten organisointivaikeuksista.
            
         
      
      30 –
         
         Komission turvaamistoimipäätöksen 182 perustelukappale.
            
         
      
      31 –
         
         Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen presidentin määräyksen 105 kohta.
            
         
      
      32 –
         
         IMS vetoaa tältä osin seuraaviin asioihin: asia 53/87, Cicra v. Renault, tuomio 5.10.1988 (Kok. 1988, s. 6039); asia 238/87,
            Volvo, tuomio 5.10.1988 (Kok. 1988, s. 6211); asia 53/87, Renault, tuomio 5.10.1988 (Kok. 1988, s. 6039) ja yhdistetyt asiat
            C-241/91 P ja C-242/91 P, RTE ja ITP v. komissio, tuomio 6.4.1995 (Kok. 1995, s. I-743, 49 kohta; jäljempänä asiassa Magill
            annettu tuomio).
            
         
      
      33 –
         
         IMS:n mukaan tätä käsitystä tukevat kaikki ne yhteisöjen tuomioistuinten tuomiot ja komission päätökset, jotka koskevat sopimuksen
            tekemisestä kieltäytymistä ja essential facilities’iä. Tältä osin se viittaa eritoten seuraaviin asioihin: yhdistetyt asiat
            6/73 ja 7/73, Commercial Solvents, tuomio 6.3.1974 (Kok. 1974, s. 223, Kok. Ep. II, s. 229); asia 311/84, CBEM v. CLT ja IPB,
            nk. Telemarketing-tapaus, tuomio 3.10.1985 (Kok. 1985, s. 3261); asia C-18/88, GB-Inno-BM, tuomio 13.12.1991 (Kok. 1991, s. I-5941,
            Kok. Ep. XI, s. I-551); yhdistetyt asiat C-241/91 P ja em. asia Magill; asia C-7/97, Bronner, tuomio 26.11.1998 (Kok. 1998,
            s. I-7791) ja asia T-504/93, Ladbroke, tuomio 12.6.1997 (Kok. 1997, s. II-923) sekä EY:n perustamissopimuksen 86 artiklan
            soveltamismenettelyssä 14.1.1998 tehtyyn komission päätökseen 98/190/EY (asia IV/34.801 FAG – Flughafen Frankfurt/Main AG)
            (EYVL L 72, s. 30).
            
         
      
      34 –
         
         EYVL C 3, s. 2.
            
         
      
      35 –
         
         NDC korostaa tältä osin eritoten sitä, että asiassa Magill annetun tuomion 47 kohdassa yhteisöjen tuomioistuin ei ole pysähtynyt
            arvioimaan, voitiinko tuossa asiassa, tekniseltä kannalta katsoen, erottaa kahdet markkinat.
            
         
      
      36 –
         
         Tästä teoriasta ja sen soveltamisesta Yhdysvalloissa ja Euroopassa ks. mm. julkisasiamies Jacobsin em. asiassa Bronner antama
            ratkaisuehdotus, 45–53 kohta.
            
         
      
      37 –
         
         Em. asia Bronner, tuomion 25 kohta.
            
         
      
      38 –
         
         Em. asia Bronner, tuomion 26 kohta.
            
         
      
      39 –
         
         Näin samassa tuomiossa. Sama periaate on tämän jälkeen vahvistettu uudelleen osittain erilaisessa asiayhteydessä em. asiassa
            RTT v. GB annetun tuomion 18 kohdassa. 
            
         
      
      40 –
         
         Em. asia Volvo, tuomion 8 kohta.
            
         
      
      41 –
         
         Em. asia Volvo, tuomion 9 kohta. Yhteisöjen tuomioistuin on todennut samalla tavalla samana päivänä antamassaan em. asiassa
            Renault.
            
         
      
      42 –
         
         Em. asia Volvo, tuomion 50 kohta.
            
         
      
      43 –
         
         Em. asia Volvo, tuomion 53 ja 54 kohta.
            
         
      
      44 –
         
         Em. asia Volvo, tuomion 55 kohta.
            
         
      
      45 –
         
         Em. asia Volvo, tuomion 56 kohta.
            
         
      
      46 –
         
         Em. asia Bronner, tuomion 37 kohta.
            
         
      
      47 –
         
         Em. asia Bronner, tuomion 41 kohta.
            
         
      
      48 –
         
         Relevantteja markkinoita määrittäessään yhteisöjen tuomioistuin ei näytä ottaneen huomioon sitä, että kotiinkantojärjestelmän
            omistaja suoritti itsenäiselle kustantajalle tiettyjä palveluja, muun muassa sen päivälehtien kotiinkantopalveluja. Tuossa
            tapauksessa kotiinkantopalvelua ei kuitenkaan myyty itsenäisesti, vaan se oli osa kokonaissuoritusta, joka käsitti myös kyseisen
            päivälehden painattamisen ja myynnin. 
            
         
      
      49 –
         
         Em. asia. Magill, tuomion 56 kohta.
            
         
      
      50 –
         
         Em. asia Volvo, tuomion 8 kohta.
            
         
      
      51 –
         
         Em. asia Bronner, tuomion 43 ja 44 kohta.
            
         
      
      52 –
         
         Em. asia Bronner, tuomion 45 ja 46 kohta.
            
         
      
      53 –
         
         Asia C-344/98, Masterfoods, tuomio 14.12.2000 (Kok. 2000, s. I-11369, 52 kohta).
            
         
      
      54 –
         
         Em. asia Masterfoods, tuomion 49 ja 50 kohta.
            
         
      
      55 –
         
         Em. asia Masterfoods, tuomion 53 kohta.
            
         
      
      56 –
         
         Em. asia Masterfoods, tuomion 57 kohta.
            
         
      
      57 –
         
         Em. asia Masterfoods, tuomion 57 kohta.
            
         
      
      58 –
         
         Em. asia Masterfoods, tuomion 58 kohta.