CELEX: 62001CC0475
Language: sv
Date: 2004-01-15
Title: Förslag till avgörande av generaladvokat Tizzano föredraget den 15 januari 2004. # Europeiska kommissionen mot Republiken Grekland. # Fördragsbrott - Åsidosättande av artikel 90 första stycket EG - Punktskatter på alkohol och alkoholdrycker - Tillämpning av en lägre skattesats på ouzo än på andra alkoholdrycker - Huruvida denna skattesats är förenlig med ett direktiv mot vilket talan inte väckts inom den i artikel 230 EG föreskrivna fristen. # Mål C-475/01.

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKATANTONIO TIZZANO föredraget den 15 januari 2004(1)
         Mål C-475/01 Europeiska gemenskapernas kommission med stöd av Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland  mot Republiken Grekland 
            Talan om fördragsbrott  –  En nationell lagstiftning påstås vara oförenlig  –  Huruvida denna lagstiftning är förenlig med ett icke ifrågasatt direktiv  –  Villkor för att talan skall upptas till prövning  –  Artikel 90 EG  –  Skatter  –  Ouzo och andra drycker  –  Möjlig likhet
            
      
         
        1.       I förevarande mål har kommissionen kritiserat Grekland för att ha underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel
      90 första stycket EG genom att  tillämpa en lägre punktskattesats på ouzo än på andra alkoholdrycker. 
      
      
      I –  Tillämpliga bestämmelser  
       Gemenskapsbestämmelserna 
      
        2.       Som bekant stadgas i artikel 90 EG följande: 
      ”Ingen medlemsstat skall, direkt eller indirekt, på varor från andra medlemsstater lägga interna skatter eller avgifter, av
      vilket slag de än är, som är högre än de skatter eller avgifter som direkt eller indirekt läggs på liknande inhemska varor.
      Vidare skall ingen medlemsstat på varor från andra medlemsstater lägga sådana interna skatter eller avgifter som är av sådan
      art att de indirekt skyddar andra varor.” 
      
      
        3.       I rådets direktiv 92/83/EEG av den 19 oktober 1992 om harmonisering av strukturerna för punktskatter på alkohol och alkoholdrycker
         			(2)
         		 (nedan kallat direktiv 92/83), har alkoholdryckerna delats upp i fem kategorier som ägnats var sitt följande avsnitt: Avsnitt
      I, ”Öl”(artiklarna 1–6), avsnitt II, ”Vin” (artiklarna 7–10), avsnitt III, ”Andra jästa drycker än vin och öl” (artiklarna
      11–15), avsnitt IV, ”Mellanprodukter” (artiklarna 16–18) och avsnitt V, ”Etylalkohol” (artiklarna 19–6).
      
      
        4.       I artikel 19 i detta direktiv föreskrivs följande:
      ”1. Medlemsstaterna skall tillämpa punktskatt på etylalkohol i enlighet med detta direktiv.  
      2. Medlemsstaterna skall fastställa sina skattesatser i enlighet med direktiv 92/84/EEG.” 
      
      
        5.       I artikel 20 i direktivet föreskrivs följande:
      ”I detta direktiv avses med etylalkohol
      – varor som har en faktisk alkoholhalt som överstiger 1,2 volymprocent och är hänförliga till KN-nummer 2207 och 2208, även
      om dessa produkter utgör en del av en vara som ryms inom ett annat kapitel av Kombinerade nomenklaturen,
      – varor enligt KN-nummer 2204, 2205 och 2206 som har en faktisk alkoholhalt räknat på volym som överstiger 22 volymprocent.
      – varor som innehåller drickbar sprit, [oaktat] i lösning eller inte.”
      
      
        6.       Enligt artikel 21 i direktivet är medlemsstaterna skyldiga att ta ut ”samma skattesats på alla varor som beskattas som etylalkohol”.
      
      
      
        7.       Enligt artikel 22 i detta direktiv får medlemsstaterna dock  ”tillämpa nedsatta punktskattesatser på etylalkohol som framställs
      av små destillerier ... ” bland annat under förutsättning att de säkerställer att ”varje nedsatt skattesats som de inför tillämpas
      på samma sätt på etylalkohol som levereras till deras territorium från oberoende små producenter i andra medlemsstater”. 
      
      
        8.       I artikel 23 föreskrivs dessutom följande:
      ”Följande medlemsstater får tillämpa en reducerad skattesats som får understiga minimiskattesatsen men inte sättas lägre än
      50 % av den nationella standardsatsen på etylalkohol, på följande varor: 
      
       
      1)
         Frankrike, med avseende på rom, såsom denna vara definieras i förordning (EEG) nr 1576/89, artikel 1.4 a framställd av sockerrör
            som skördats på tillverkningsplatsen såsom anges i artikel 1.3.1 i samma förordning, som har en halt av andra flyktiga ämnen
            än etyl- och metylalkohol av minst 225 gram per hektoliter ren alkohol och en faktisk alkoholhalt av minst 40 volymprocent.
         
      
      
       
      2)
         Grekland, med avseende på spritdrycker med anissmak enligt definition i förordning (EEG) nr 1576/89 som är färglösa, har ett
            sockerinnehåll av högst 50 gram per liter och där minst 20 % av slutproduktens alkoholhalt består av alkohol som smaksatts
            genom destillation i traditionella icke kontinuerliga destillationsapparater av koppar med en rymd av högst 1 000 liter.”
         
      
      
      
        9.       Det skall i detta avseende erinras om att det, tidigare, i artikel 1.4 o.3 i rådets förordning (EEG) nr 1576/89 av den 29
      maj 1989 om allmänna bestämmelser för definition, beskrivning och presentation av spritdrycker 
         			(3)
         		 (nedan kallad förordning nr 1576/89) föreskrevs följande:
      ”För att ett brännvin som smaksatts med anisfrön skall få kallas “ouzo” måste det 
      – uteslutande vara framställt i Grekland,
      – ha framställts genom blandning av alkoholer som är smaksatta med hjälp av destillation eller lakning av anisfrön och möjligen
      fänkålsfrön, mastix från ett mastixträd som växer på ön Theos (Pistacia lentiscus Chia eller latifolia) och andra aromatiska
      frön, växter och frukter. Alkoholen som smaksatts genom destillation måste utgöra minst 20 % av alkoholhalten i ouzo. 
      Detta destillat måste
      – ha framställts genom destillation i traditionella kopparpannor för satsvis destillation med en kapacitet på 1 000 liter
      eller mindre, 
      – ha en alkoholhalt som inte understiger 55 volymprocent och inte överstiger 80 volymprocent. Ouzo skall vara färglös och
      ha en sockerhalt av högst 50 gram per liter.”
      
      
        10.     Det skall även erinras om att medlemsstaterna genom rådets direktiv 92/84/EEG av den 19 oktober 1992 om tillnärmning av punktskattesatser
      på alkohol och alkoholdrycker (nedan kallat direktiv 92/84)
         			(4)
         		 åläggs att inte tillämpa skattesatser som understiger ett visst tröskelvärde. I artikel 3.1 föreskrivs nämligen följande:
      ”Från och med den 1 januari 1993 skall minimiskattesatsen på alkohol och på alkohol som ingår i andra drycker [mellanprodukter,
      vin och öl] vara fastställd till 550 ecu per hektoliter ren alkohol.” 
      
      
        11.     I artikel 7.1 i samma direktiv föreskrivs slutligen följande: 
      ”Grekland får tillämpa en nedsatt punktskattesats på etylalkohol som konsumeras i departementen Lesbos, Chios, Samos, Dodekaneserna
      och Cycladerna och på följande öar i Egeiska havet: Thasos, Norra Sporaderna, Samothrace och Skiros. 
      Den nedsatta skattesatsen, som får understiga minimipunktskattesatsen, får inte vara mer än 50 % lägre än den nationella grundskattesatsen
      på etylalkohol.”
       Den nationella lagstiftningen 
      
      
        12.     Grekland har införlivat direktiv 92/83 i sin nationella rättsordning genom lag nr 2127/93. 
      
      
        13.     Enligt denna lag har grundskattesatsen för punktskatt för hundra liter ren alkohol fastställts till 293 709 drakmer (motsvarande
      861 949 euro), men har genom artikel 26 i samma lag nedsatts med 50 % för ouzo.
      
      
      II –  Bakgrund och förfarande 
      
        14.     Till följd av några anmälningar från enskilda personer som klagade över att de grekiska myndigheterna tillämpade en punktskattesats
      för ouzo som var förmånligare än den som tillämpades på andra sådana alkoholdrycker som gin, vodka, whisky, rom, tequila och
      arrak, sände kommissionen efter att ha begärt förklaringar från dessa myndigheter den 16 december 1998  en formell underrättelse
      för att invända mot åsidosättandet av artikel 90 EG. Kommissionen var inte tillfredsställd med de svar som erhölls och anmodade
      i ett motiverat yttrande av den 10 augusti 1999 därför Grekland att vidta de åtgärder som krävdes för att det ifrågasatta
      åsidosättandet skulle upphöra. Då Grekland vägrade att anpassa sig efter detta yttrande väckte kommissionen den 6 december
      2001 förevarande talan vid domstolen. 
      
      
        15.     Kommissionen och Republiken Grekland har framlagt skriftliga yttranden vid domstolen. 
      
      
        16.     Genom skrivelse av den 4 april 2003 begärde domstolen att kommissionen skulle klargöra huruvida de argument som den anfört
      som grund för sin talan inte innebär att giltigheten av artikel 23.2 i direktiv 92/83 ifrågasätts. Även rådet har anmodats
      att yttra sig i detta avseende. Domstolen har desutom begärt att kommissionen skall förklara hur Grekland har kunnat genomföra
      den ovannämnda artikeln i direktivet utan att åsidosätta vare sig artikel 90 EG eller direktiv 92/84, i vilket de minimiskattesatser
      fastställts som är tillämpliga på alkohol och på alkoholdrycker. Domstolen begärde slutligen att kommissionen skulle ange
      huruvida, och på vilket sätt, Republiken Frankrike har använt sig av möjligheten som ges i artikel 23.1 i direktiv 92/83.
      
      
      
        17.     Som svar på dessa frågor har kommissionen och rådet framlagt skriftliga yttranden, daterade den 17 april respektive den 5
      maj 2003. 
      
      
        18.     Kommissionen och Republiken Grekland har dessutom deltagit i förhandlingen den 16 september 2003. 
      
      
        19.     Genom ansökan som inkom till domstolen den 6 maj 2002, begärde Förenade kungariket att få intervenera till stöd för kommissionens
      yrkanden. Denna begäran bifölls genom beslut av domstolens ordförande av den 25 juli 2002. Förenade kungariket har dock inte
      framlagt något skriftligt yttrande under förfarandet och inte heller deltagit i förhandlingen den 16 december 2003. 
      
      
      III –  Rättslig bedömning 
      A –  Huruvida talan skall avvisas på grund av att det administrativa förfarandet inletts för sent  
      Sammanfattning av parternas argument
      
        20.      Grekland har hävdat att det skattesystem som ifrågasätts  antogs år 1993  i full överensstämmelse med artikel 23.2 i direktiv
      92/83 och att man i rätt tid hade informerat kommissionen om detta i enlighet  med artikel 29 i detta direktiv. Kommissionen
      gjorde vid detta tillfälle inga invändningar utan meddelade först den 28 april 1997 sina tvivel om huruvida detta system är
      förenligt med artikel 90 EG. 
      
      
        21.     Den omständigheten att kommissionen, trots att den redan från och med år 1993 kände till den omtvistade nationella bestämmelsen,
      först några år senare inledde ett förfarande om fördragsbrott utgör enligt den grekiska regeringen ett åsidosättande av principerna
      om tro och heder och om skydd för berättigade förväntningar samt av rättssäkerhetsprincipen.  
      
      
        22.     Kommissionen har en annan uppfattning. Enligt kommissionen förfogar den nämligen över ett stort utrymme för skönsmässig bedömning,
      inte endast vad beträffar den tidpunkt vid vilken den önskar väcka talan enligt artikel 226 andra stycket EG utan även vad
      beträffar möjligheten att inleda det administrativa förfarandet i fråga. I förevarande fall ansåg kommissionen således att
      det till följd av en anmälan från berörda tredje män fanns skäl att vidta åtgärder.  Enligt kommissionen kan medlemsstaterna
      i vart fall inte motivera bibehållandet av en nationell bestämmelse som strider mot bestämmelserna i fördraget med att åberopa
      att talan om fördragsbrott eventuellt har väckts sent.  
      
       Bedömning
      
      
        23.     Enligt min mening stämmer kommissionens uppfattning på denna punkt mer överens med en välkänd och fast inriktning i gemenskapens
      rättspraxis. 
      
      
        24.     Det följer nämligen av denna rättspraxis, såsom kommissionen själv har erinrat om, att det ankommer på kommissionen att avgöra
      huruvida den bör väcka talan vid domstolen enligt artikel 226 andra stycket EG och vid vilken tidpunkt denna talan bör väckas
         			(5)
         		, och att det alltid ankommer på kommissionen att avgöra huruvida den bör inleda det skede som avses i första stycket i samma
      artikel, vilket föregår det administrativa förfarandet och är till nytta för detta
         			(6)
         		. Enligt min mening är det uppenbart att  det sistnämnda påpekandet måste kunna omfatta även erkännandet av kommissionens
      utrymme för skönsmässig bedömning i frågan när sagda administrativa skede skall inledas. 
      
      
        25.     Jag noterar vidare att den grekiska regeringens uppfattning skulle innebära att det föreskrevs en frist för kommissionens
      utövande av sin befogenhet att inleda förfarandet i fråga, och således en begränsning i denna befogenhet vilken inte alls
      framgår av texterna och som inte ens utifrån principerna om tro och heder och om skyddet för berättigade förväntningar eller
      rättssäkerhetsprincipen kan härledas implicit. 
      
      
        26.     Detta särskilt som domstolen inte har varit likgiltig inför de krav som ligger bakom dessa principer, eftersom den har klargjort
      att ”om det administrativa förfarandet enligt artikel 169 [nu artikel 226 EG] tar orimligt lång tid [detsamma kan enligt min
      mening dock sägas i fråga om förfaranden som inleds med en orimlig försening]  så kan detta i vissa fall göra det svårare
      för den berörda medlemsstaten att bemöta kommissionens argument, och medlemsstatens rätt till försvar kan därigenom åsidosättas”
         			(7)
         		. 
      
      
        27.     Det är dock Republiken Grekland som skall bevisa svårigheterna i fråga och bevisa hur utövandet av rätten till försvar har
      påverkats av dem. I förevarande fall har Grekland dock inte endast underlåtit att påvisa  detta utan har inte ens åberopat
      det. 
      
      
        28.     Mot bakgrund av det ovan anförda anser jag därför att denna grund för avvisning skall ogillas. 
      B–  Den första frågan rörande huruvida det finns en gemenskapsbestämmelse enligt vilken den omtvistade nationella lagstiftningen
         tillåts 
      Sammanfattning av parternas argument
      
      
        29.     I sitt svar på domstolens begäran om klargöranden av den 4 april 2003 (se ovan punkt 16) invände rådet, utan att formellt
      framföra invändning om rättegångshinder, att kommissionen genom denna talan i själva verket inte har ifrågasatt huruvida den
      grekiska regeringens handlingssätt är förenligt med gemenskapsrätten, utan direkt giltigheten av artikel 23.2 i direktiv 92/83.
      
      
        30.     Enligt rådets mening är detta dock inte förenligt med det rättsmedelssystem som föreskrivs i fördraget. Såsom domstolen har
      klargjort görs det inom detta ”en åtskillnad mellan den talan som avses i artiklarna 226 EG och 227 EG, vars syfte är att
      fastställa att en medlemsstat har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter, och den talan som avses i artiklarna 230 EG och
      232 EG, vars syfte är att pröva huruvida gemenskapsinstitutionernas rättsakter eller underlåtenhet att agera är rättsenliga”,
      detta eftersom de två rättsmedlen har olika ändamål och styrs av olika regler.
         			(8)
         		 Att tillåta kommissionen att inom ramen för en talan om fördragsbrott, och således efter utgången av fristen i artikel 230
      femte stycket EG, ifrågasätta giltigheten av en rättsakt som antagits av en annan institution är enligt rådet inte förenligt
      med rättssäkerhetsprincipen på grundval av vilken gemenskapsrättsakter inte kan ifrågasättas i det oändliga.
      
      
        31.     I sitt svar på domstolens ovannämnda begäran om klargöranden har kommissionen bestridit dessa slutsatser och bekräftat att
      den med förevarande talan faktiskt och uteslutande syftat på den grekiska regeringens handlingssätt och att den således inte
      avsett att på något sätt ifrågasätta giltigheten av artikel 23.2 i direktiv 92/83.
      
      
        32.     Kommissionen har åberopat domstolens dom i målet Socridis för att förklara de tidsfrister och närmare bestämmelser som gäller
      för det egna initiativet. Av domen i detta mål framgår enligt kommissionen att ett direktiv, även om det innehåller närmare
      bestämmelser om genomförandet som inte är förenliga med fördraget, inte på grund härav är rättsstridigt. Det är endast rättsstridigt
      om det utrymme för skönsmässig bedömning som ges medlemsstaterna inte är tillräckligt stort för att de skall kunna införliva
      direktivet på ett sätt som överensstämmer med kraven i fördraget .
         			(9)
         		 Så är det dock inte i förevarande fall, eftersom artikel 23.2 i direktiv 92/83 inte innebär att Grekland åläggs, utan endast
      ges möjlighet att tillämpa, en nedsatt punktskattesats för ouzo. Härav följer att kommissionen, då den  a priori  inte vetat hur eller när den ifrågavarande medlemsstaten har tillämpat denna bestämmelse, varken har kunnat begära ogiltigförklaring
      av bestämmelsen i enlighet med artikel 230 EG eller agera omedelbart mot denna stat.
      
      
        33.     För att bekräfta detta ställningstagande har kommissionen erinrat om att det i sjuttonde skälet i direktiv 92/83 anges att
      “[i] de fall då medlemsstater tillåts tillämpa nedsatta skattesatser, bör de nedsatta skattesatserna inte vålla snedvridning
      av konkurrensen inom den inre marknaden”. Enligt kommissionen har rådet genom detta skäl överfört ansvaret att kontrollera
      om tillämpningen av nedsatta skattesatser för vissa varor är förenlig med fördraget på medlemsstaterna. 
      
      
        34.     I förevarande fall ålåg det således Grekland att tillämpa artikel 23.2 i direktivet så att gemenskapsrätten inte åsidosattes,
      och detta skulle – vilket kommissionen har vidgått – endast ha varit möjligt om Grekland avstått från att utnyttja det undantag
      som denna bestämmelse tillåter.
      
      
        35.     Vad beträffar invändningen  att Frankrike behandlas annorlunda i samband med den motsvarande möjlighet att tillämpa en nedsatt
      punktskattesats för rom,  som enligt artikel 23.1 i direktiv 92/83 ges detta land, har kommissionen svarat att undantaget
      i detta fall grundas på artikel 227.2 EG (nu artikel 299). I denna artikel föreskrivs nämligen att rådet skall besluta om
      specifika åtgärder avsedda att främja den ekonomiska och sociala utvecklingen i de franska utomeuropeiska departementen.
         			(10)
         		
      
        36.     Under förhandlingen har kommissionen än en gång svarat att det inte var och inte är dess avsikt att vare sig direkt eller
      indirekt (särskilt inte med en ogiltighetsgrund  enligt artikel 241 EG) ifrågasätta lagenligheten av artikel 23.2 i direktiv
      92/83. Enligt kommissionen kan förevarande talan, även om den i slutändan  skulle ha någon verkan i detta avseende, dock inte
      leda till att kommissionen helt hindras att utöva sin befogenhet enligt artikel 226 EG. Skälet härtill är dels att talan om
      ogiltigförklaring och talan om fördragsbrott har olika mål, dels att det i fördraget inte fastställs någon gräns för kommissionens
      befogenhet att väcka talan om fördragsbrott utan, tvärtom, ges ett omfattande utrymme för  kommissionen att företa skönsmässig
      bedömning, men framför allt – och detta är enligt min mening den centrala punkten i kommissionens resonemang – att kommissionen
      fortfarande, även om fristen för att väcka talan om ogiltigförklaring av en rättsakt i sekundärrätten enligt vilken ett undantag
      beviljas har löpt ut, får/skall invända mot att handlingssätt som grundas på detta undantag är oförenliga med fördraget. Att
      sådana handlingssätt fortsätter kan enligt kommissionens uppfattning nämligen inte motiveras ens med åberopande av rättssäkerhetsprincipen.
       
      
      
        37.     Enligt kommissionen har domstolen för övrigt redan i samband med begäran om förhandsavgöranden tolkat en bestämmelse i fördraget
      så, att lagstiftaren har kommit att anse att sådana bestämmelser i sekundärrätten som grundas på denna bestämmelse är  rättsstridiga,
      och således att ändra dem. Detta har särskilt skett i domen i målet Barber
         			(11)
         		, med avseende på den möjlighet som enligt artikel 9 i direktiv 86/378/EEG
         			(12)
         		 ges medlemsstaterna att uppskjuta genomförandet av principen om likabehandling som föreskrivs i artikel 119 i EG ‑fördraget
      (nu artikel 141 EG), i samband med fastställandet av åldersgränser för beviljande av ålderspension. Då domstolen i den domen
      fastställt att artikel 119 i  EG-fördraget inte tillåter denna typ av undantag ansåg rådet att vissa bestämmelser i direktiv
      86/378 var delvis rättsstridiga och därför skulle ändras.
         			(13)
         		
      
        38.     Grekland, som endast under förhandlingen har haft möjlighet att uttala sig i denna fråga, har anslutit sig till rådets invändningar
      och tillagt att artikel 23.2 i direktiv 92/83 ordagrant har införlivats i det skattesystem som ifrågasätts, att en sådan bestämmelse
      inte hade kunnat införas i direktivet utan en föregående bedömning av huruvida den var förenlig med fördraget och att syftet
      med bestämmelsen, det vill säga att skydda en sådan regional och traditionell produkt som ouzo, i vart fall uppenbarligen
      inte kan eftersträvas om – såsom kommissionen har hävdat – denna bestämmelse över huvud taget inte kan tillämpas.
      Bedömning
      
      
        39.     Jag har ganska ingående redogjort för parternas argument, inte endast på grund av att den nu aktuella frågan är den i mitt
      tycke centrala  i målet, utan även på grund av att parternas ställningstaganden har gjort den rättsliga kvalificeringen av
      denna mer komplicerad. Denna fråga skulle nämligen kunna anses avse upptagande till sakprövning om (såsom rådet tycks göra)
      det läggs kommissionen till last att denna med förevarande talan har avsett att kringgå den utlöpta fristen enligt artikel
      230 femte stycket EG i syfte att begära att artikel 23.2 i direktiv 92/83 skall ogiltigförklaras. I motsatt fall, om man med
      andra ord faktiskt (såsom kommissionen har förklarat sig vilja göra) diskuterar huruvida den grekiska regeringens handlingssätt
      är tillåtet och således möjligheten att ifrågasätta detta handlingssätt, trots att det är förenligt med bestämmelsen,  skulle
      frågan vara materiell och följaktligen röra frågan huruvida talan är välgrundad. Och det är just på grund av denna latenta
      tvetydighet hos frågan som jag skall dela upp behandlingen av den  i frågan huruvida talan kan upptas till prövning och i
      frågan om talan i sak. 
      
      
        40.     Sedan detta sagts anser jag att det finns anledning att genast  klara ut denna tvetydighet och, av skäl som jag skall redogöra
      för, ta avstånd från rådets invändning.
      
      
        41.     Denna invändning har som sagt sin grund i misstanken att den verkliga avsikten med förevarande talan i själva verket är att,
      i skydd av ett fördragsbrottsförfarande, ifrågasätta lagenligheten av artikel 23.2 i direktiv 92/83.
      
      
        42.     Om detta emellertid är syftet med talan, är det inte svårt att förutse att den inte kan vinna bifall. I likhet med rådet 
      bör det i så fall nämligen invändas att kommissionen har aktat sig för att direkt och i rätt tid väcka talan mot den ifrågavarande
      bestämmelsen i direktivet, vilket den lätt hade kunnat göra, eftersom den hade föreslagit rättsakten och därför väl kände
      till dess innehåll och verkningar från det ögonblick den antogs. Kommissionen kan därför inte reagera först många år senare
      och ifrågasätta lagenligheten av en rättsakt på andra vägar än de som föreskrivs i systemet, och än mindre kan den göra det
      med hjälp av ett sådant förfarande som fördragsbrottsförfarandet, som indirekt i slutändan inte drabbar upphovsmannen men
      väl den som rättsakten är riktad till, eller snarare den förstnämnde genom den sistnämnde. 
      
      
        43.     Om avsikten med förevarande talan således till äventyrs inte var att ifrågasätta den grekiska regeringens handlingssätt utan
      artikel 23.2 i direktiv 92/83, på vilken detta handlingssätt grundas, bör det fastställas att den just på grund av att det
      rättsmedelssystem som införts genom fördraget använts felaktigt inte kan upptas till prövning.
         			(14)
         		
      
        44.     Som jag redan har påpekat har kommissionen emellertid bestämt avvisat varje misstanke om rättegångsmissbruk. Det syfte som
      kommissionen vid upprepade tillfällen har uttalat är uteslutande att få fastställt att den grekiska lagstiftningen i fråga
      är oförenlig med artikel 90 EG. Kommissionen har däremot inte alls avsikten att ifrågasätta lagenligheten av den bestämmelse
      i direktivet som har genomförts genom sagda lagstiftning. 
      
      
        45.     Mot denna bakgrund ser jag därför inte något skäl att inte följa dessa preciseringar när föremålet för denna talan skall fastställas,
      detta särskilt som kommissionen har lämnat en specifik motivering i detta avseende.
      
      
        46.     Kommissionen har nämligen hävdat att den hellre än att väcka en talan om ogiltigförklaring enligt artikel 230 EG har inlett
      ett fördragsbrottsförfarande, eftersom det enligt dess mening i förevarande fall inte är lagenligheten av den ovannämnda bestämmelsen
      i direktivet, utan just och enbart den grekiska regeringens handlingssätt som är i fråga. 
      
      
        47.     Enligt kommissionen innebär den ifrågavarande bestämmelsen nämligen inte att Republiken Grekland åläggs att anta den omtvistade
      skattebestämmelsen, utan denna stat lämnas friheten att välja huruvida, på vilket sätt och när bestämmelsen skall antas. Det
      är således detta val, och inte bestämmelsen i direktivet, som är föremålet för denna talan. Av detta skäl kunde å andra sidan
      fördragsbrottsförfarandet inte inledas innan den grekiska regeringen hade gjort detta val. 
      
      
        48.     Jag måste dock notera att jag, även om jag stannar vid den möjlighet som kommissionen har angivit, har mycket svårt att följa
      dennas resonemang.
      
      
        49.     Det framgår förvisso tydligt av artikel 23.2 i direktiv 92/83 att Grekland var fritt att avgöra  huruvida  möjligheten att anta bestämmelsen skulle utnyttjas och  när  denna möjlighet skulle utnyttjas. Det framgår dock likaså tydligt att denna stat ingalunda var fri att avgöra  hur  denna möjlighet skulle utnyttjas.
      
      
        50.     Såsom kommissionen i själva verket har vidgått hade Grekland möjlighet till följande val: antingen att helt enkelt utnyttja
      sitt undantag enligt artikel 23.2 i direktiv 92/83, men i det fallet skulle denna stat (enligt vad kommissionen nu har hävdat)
      åsidosätta artikel 90 EG, eller utvidga tillämpningen av detta till att omfatta alla liknande och/eller med ouzo konkurrerande
      varor, men i det fallet skulle staten i fråga ha åsidosatt direktiv 92/84, enligt vilket som sagts (se ovan punkt 10) medlemsstaterna
      i princip förbjuds att tillämpa lägre skattesatser än en minimiskattesats. 
      
      
        51.     Med andra ord hade Grekland, enligt kommissionens uppfattning, ingen möjlighet att välja något sätt att tillämpa bestämmelsen
      på som vore förenligt med bestämmelserna i fördraget (domen i målet Socridis, se ovan punkt 32). Grekland hade endast den
      paradoxala ”friheten” att inte utnyttja undantaget från denna bestämmelse. Enligt kommissionen är det emellertid just detta
      som sagda stat, på eget initiativ, borde ha gjort för att undvika att artikel 90 åsidosattes.
      
      
        52.     Frånsett att ansvaret på detta sätt slutligen skjuts över på  rättssubjekt som en rättsakt är riktad till att bedöma huruvida
      det handlingssätt som tillåts enligt denna är lagenligt eller inte, måste man fråga sig av vilket skäl och på vilken grund
      den grekiska regeringen borde ha ansett att den hade befogenhet/skyldighet att själv göra en sådan bedömning. Detta särskilt
      som gemenskapslagstiftaren uppenbart redan hade gjort denna bedömning för egen räkning genom att formellt och på ett förfarandemässigt
      korrekt sätt tillåta undantaget, och som kommissionen aktat sig att ifrågasätta detta inom föreskriven tid (och  under lång
      tid efter den föreskrivna tidens utgång), bestämmelsens innebörd inte kunde missuppfattas, och eftersom andra medlemsstater
      (såsom Frankrike), vilken motiveringen än var, dessutom samtidigt och på till fullo motsvarande villkor hade fått tillstånd
      att utnyttja identiska undantag. Och skulle den grekiska regeringen inte i sak ha kunnat komma till andra slutsatser än vad
      kommissionen har kommit fram till i fråga om undantagets lagenlighet och exempelvis anse (såsom den i själva verket anser)
      att det inte föreligger någon likhet mellan ouzo och de andra varorna i fråga och att den skillnad i behandling som undantaget
      medger rättfärdigas av kraven på att skydda en regional och traditionell produkt? Och om detta var den grekiska regeringens
      bedömning, vem skulle då ha kunnat och bort underrätta den om motsatsen och hur och när skulle detta ha skett? När bestämde
      sig kommissionen i så fall för att inse detta?
      
      
        53.     Å andra sidan kan, fortfarande enligt kommissionens resonemang, enligt min mening inte heller förklaringen i ovannämnda sjuttonde
      skälet i direktivet, enligt vilket de nedsatta skattesatserna, i de fall medlemsstaterna tillåts tillämpa dessa, ”inte [bör]
      vålla snedvridning av konkurrensen inom den inre marknaden” (se ovan punkt 33), utgöra någon slags varningssignal för den
      grekiska regeringen.  
      
      
        54.     Det är nämligen inte alls uppenbart att detta skäl hänför sig till alla de fall för vilka det i direktivet föreskrivs att
      nedsatta skattesatser skall eller kan tillämpas. Det förklaras nämligen inte varför det förbud som anges i dispositionen av
      direktivet uttryckligen bekräftas i vissa bestämmelser i vilka dessa skattesatser föreskrivs
         			(15)
         		 men inte är upptaget i artikel 23. Just de sinsemellan olika bestämmelserna bekräftar snarare att det undantag som gemenskapslagstiftaren
      specifikt beviljade Grekland för ouzo (såsom Frankrike för rom) var ett äkta undantag från de allmänna bestämmelserna i direktivet.
      
      
      
        55.     Enligt min mening kan bedömningen av huruvida tillämpningen av undantaget är rättsstridig inte ha varit så förutsebar att
      det slags omvända självskydd som kommissionen har krävt av Grekland skulle vara motiverat. 
      
      
        56.     Det ovan anförda motsägs inte heller av domen i målet Barber, som kommissionen enligt min mening felaktigt har åberopat till
      stöd för sin uppfattning (se ovan punkt 37). Jag erinrar om att begäran att lämna ett förhandsavgörande angående räckvidden
      av en allmän bestämmelse i fördraget (artikel 119 i EG-fördraget) i det fallet ställdes till domstolen (således var det inte
      fråga om en parts ensidiga bedömning). Räckvidden av ett direktiv som grundas på denna bestämmelse begränsades i hög grad
      till följd av denna dom, och de handlingssätt från medlemsstaternas sida som tilläts genom detta direktiv blev följaktligen
      oförenliga med direktivet. 
      
      
        57.     Frånsett de ytterligare slutsatser som jag inom kort kommer att dra av detta rättsfall (punkt 61) skall jag beträffande den
      aktuella frågan endast påpeka att domstolen har funnit att medlemsstaterna i den angivna situationen ”rimligen kunnat utgå
      från” att tillämpningen av direktivet var riktig och att de således inte kunde bestraffas på grund av tidigare handlingssätt
      (punkt 43). Härigenom bekräftas att det inte ankommer på medlemsstaterna att göra bedömningar av lagenligheten i fråga om
      gemenskapsbestämmelser som (i det fallet dessutom mindre entydigt än i förevarande fall) tillåter vissa av deras handlingssätt.
      
      
      
        58.     Kommissionen skulle dock kunna invända (och om jag har förstått det rätt är det just detta som den har gjort) att förevarande
      talan just syftar till att det som eventuellt inte kunnat framstå  klart för den grekiska regeringen skall komma i dagen.
      Det har därför särskilt yrkats att domstolen skall förklara att den grekiska regeringen, när den har utnyttjat det undantag
      som medges enligt artikel 23.2 i direktivet,  har handlat på ett sätt som strider mot fördraget. Härav valet att inleda fördragsbrottsförfarandet,
      eftersom detta, till skillnad från talan om ogiltigförklaring, just avser medlemsstatens handlingssätt.  
      
      
        59.      Enligt min mening motsägs dock en sådan argumentation av de faktiska omständigheterna. Såsom jag nyss har sagt var den grekiska
      regeringens handlingssätt tillåtet enligt den ovannämnda bestämmelsen i direktivet, och detta lämnade inte denna regering
      något utrymme för egen uppskattning. Det som således ifrågasätts genom förevarande talan är inte  sätten att tillämpa  artikel 23.2 i direktivet (att bestämmelsen är fullt förenlig med direktivet har i själva verket över huvud taget inte bestridits
         			(16)
         		), utan  enbart tillämpningen  av denna bestämmelse, med andra ord just, och endast, det förhållandet att den rättighet som ges i direktivet utövas. 
      
      
        60.     Jag har dock svårt att förstå hur enbart tillämpningen av en bestämmelse genom vilken ett rättssubjekt ges en rättighet kan
      innebära ett åsidosättande av fördraget utan att lagenligheten av den bestämmelse som utgör den rättsliga grunden för denna
      rättighet ifrågasätts. Det måste nämligen vara antingen på det ena eller det andra sättet. Antingen är bestämmelsen lagenlig,
      men då kan inte heller det korrekta utövandet av den rättighet som ges genom bestämmelsen vara annat än lagenligt. I annat
      fall är bestämmelsen inte lagenlig, men då är det själva den rättsliga grunden för denna rättighet som underkänns, inte (eller
      inte enbart) lagenligheten i att  utöva den. Det som enligt min mening just är svårt att hävda är däremot att bestämmelsen
      skulle vara lagenlig, men att handlingssättet hos det rättssubjekt som fullt ut har anpassat sig till denna inte skulle vara
      lagenligt.
      
      
        61.     Domen i det ovannämnda målet Barber bekräftar för övrigt detta resonemang. Det framgår nämligen av denna att det uppstod ett
      problem beträffande de handlingssätt hos medlemsstaterna som beaktades i det målet, eftersom de bestämmelser i sekundärrätten
      som tillät handlingssätten i fråga till följd av domstolens tolkning hade fråntagits sitt skydd enligt artikel 119 i EG‑fördraget.
      Således var det just dessa bestämmelser som, ännu mer än dessa handlingssätt, ifrågasattes. Såsom har framgått (punkt 37)
      var det nämligen just i fråga om dessa bestämmelser som rådet, på förslag av kommissionen, ingrep för att göra de ändringar
      som behövdes i dem. 
      
      
        62.     Enligt min mening bekräftar således även detta rättsfall att man inte kan bortse från sambandet mellan handlingssättet hos
      en medlemsstat och bestämmelsen i ett direktiv som tillåter det, och att man således inte kan ifrågasätta lovligheten av det
      förstnämnda utan att först ha bestridit lagenligheten av den sistnämnda. 
      
      
        63.     Kommissionen har däremot, såsom har framgått (punkt 36), hävdat att ett sådant handlingssätt bör angripas  i sig , oberoende således av lagenligheten av den gemenskapsbestämmelse på vilken det grundas, eftersom det förhållandet att det
      fortgår på intet vis kan motiveras,  ens med åberopande av rättssäkerhetsprincipen. Den omständigheten har således ingen betydelse
      att denna bestämmelse inte har ifrågasatts och, såsom i detta fall, inte längre kan ifrågasättas på grund av att en frist
      för en talan om ogiltigförklaring har löpt ut. 
      
      
        64.     Ett sådant påstående skall enligt min mening dock bestämt avvisas, inte endast på grund av att det motsägs av de just åberopade
      logiska argumenten (punkt 60), utan framför allt på grund av att det ger upphov till ytterst allvarliga och välgrundade farhågor.
      Ett sådant påstående skulle till slut oundvikligen innebära att det i systemet infördes allvarliga osäkerhetsfaktorer och
      till och med störningar i balansen, eftersom de personer som en gemenskapsrättsakt riktas till på detta sätt aldrig skulle
      kunna förlita sig på de rättsliga verkningarna av rättsakten och särskilt inte på de rättigheter som ges i denna.
      
      
        65.     Kommissionens uppfattning kommer på det hela taget i direkt konflikt med de fasta och grundläggande principerna i gemenskapens
      rättsordning. Genom denna uppfattning skulle dessa principer på ett oförklarligt och omotiverat sätt offras med åberopande
      av overksamheten hos den som skulle ha kunnat eller skulle kunna påverka lagenligheten av rättsakten. Såsom är tydligt syftar
      jag på rättssäkerhetsprincipen och på dess naturliga följdsats, nämligen principen att rättsakter från gemenskapsinstitutionerna
      presumeras vara giltiga.
      
      
        66.     Som bekant skall gemenskapsrättsakterna med stöd av denna princip anses vara giltiga och därmed ha rättsverkan, så länge de
      inte har upphävts  i de fall, enligt de former och enligt de villkor som föreskrivs i fördraget.
         			(17)
         		 Det är fråga om återkallande av rättsakten av den institution som har antagit den eller om talan om ogiltigförklaring av
      rättsakten eller om en accessorisk ogiltighetsgrund enligt artikel 241 EG eller om ogiltigförklaring inom ramen för ett förhandsavgörande
      enligt artikel 234 EG.  Anledningen härtill är just att man bör ”skydda rättssäkerheten genom att undvika att de av gemenskapernas
      rättsakter som har rättsverkningar överklagas i det oändliga”.
         			(18)
         		
      
        67.     I förevarande fall föreligger emellertid inget av dessa fall, eftersom, som jag har sagt upprepade gånger, lagenligheten av
      artikel 23.2 i direktiv 92/83 på intet vis har ifrågasatts. 
      
      
        68.     Om så är fallet, om således den gemenskapsbestämmelse enligt vilken  Greklands handlingssätt tillåts skall presumeras vara
      giltig och som sådan helt och hållet kunna sprida sina rättsverkningar, följer det, mot bakgrund av det ovan anförda, med
      nödvändighet härav att även det handlingssätt som tillåts enligt denna skall anses vara lagenligt, det vill säga den nationella
      lagstiftning som ifrågasätts här. 
      
      
        69.     Av detta skall i så fall slutsatsen dras att det inte finns något skäl för kommissionens ifrågasättande och att förevarande
      talan således saknar grund. 
      
      
        70.     Sedan detta fastställts vill jag för övrigt också, innan jag avslutar, ange att syftet med det ovan anförda inte är att undervärdera
      den till kommissionens åtgärd underliggande principfrågan, och särskilt efterforskningen av lämpliga rättsmedel i sådana fall
      som det som är i fråga här, som dock resulterar i att situationer som kommissionen anser strida mot allmänna bestämmelser
      i fördraget fortgår. Faktum är dock att om kommissionen, vilket skälet än är, inte i rätt tid har kunnat övervaka dessa situationer
      kan och skall den, för att utföra sitt uppdrag, söka åtgärda dem med hjälp av alla de medel som föreskrivs i systemet, inbegripet
      att eventuellt, såsom har skett efter domen i målet Barber, framlägga förslag till ändring eller till upphävande av relevanta
      bestämmelser. Kommissionen kan däremot inte på grund av detta uppdrag kräva  att  bestämda och grundläggande bestämmelser
      i systemet skall ändras, även om detta skulle innebära en risk för att de situationer där lagenligheten är tveksam fortgår.
      Detta är för övrigt inte något nytt och inte ens något ovanligt fall, eftersom rättsordningar inte är en värld av fulländning,
      utan en värld av bestämmelser, och däribland finns även den ovannämnda rättssäkerhetsprincipen.
      
      
        71.     Jag avslutar därför med att föreslå domstolen att den skall ogilla förevarande talan.
      C–   Prövning i sak 
      
      
        72.     Det ovannämnda förslaget till avgörande gör att behandlingen av frågorna angående talan i sak är onödig. För fullständighetens
      skull och helt och hållet i andra hand skall jag trots allt ägna dessa frågor några utläggningar.
      Sammanfattning av parternas argument
      
      
        73.     Kommissionen har anklagat Grekland för att för ouzo, det vill säga den viktigaste alkoholdryck som produceras i Grekland,
      tillämpa en punktskattesats som är mer än 50 procent lägre än den skattesats som tillämpas på drycker som gin, vodka, whisky
      och rom. Detta utgör enligt kommissionen en diskriminering som är förbjuden enligt artikel 90 första stycket EG, eftersom
      den diskriminerande beskattningen drabbar drycker som skall anses sinsemellan likna varandra i den mening som avses i denna
      bestämmelse. 
      
      
        74.     Slutsatsen om en sådan likhet skall framför allt kunna dras av direktiv 92/83, i vilket de angivna dryckerna har samlats i
      samma skattekategori (etylalkohol), eftersom dessa har det gemensamt att de har en hög alkoholhalt. Enligt kommissionen framgår
      det dock även av domstolens dom i mål C-302/00
         			(19)
         		 att det förhållandet att två varor tillhör samma skattekategori utgör ett tecken på deras likhet i den mening som avses i
      artikel 90 EG. 
      
      
        75.     Enligt kommissionen, som åberopar domstolens domar i målen C-171/78
         			(20)
         		 och C-230/89
         			(21)
         		, som jag kommer att uppehålla mig vid längre fram, räcker inte heller den omständigheten att konsumtionsvanorna beträffande
      dessa varor är olika, på så sätt att ouzo i huvudsak dricks till förrätten eller huvudrätten, medan de andra alkoholdryckerna
      konsumeras som aperitif eller som dryck efter maten, tillräcklig för att  likheten mellan dryckerna i fråga skall kunna uteslutas.
       
      
      
        76.     Enligt kommissionen kan slutsatsen om likheten mellan ouzo och andra spritdrycker däremot dras av den omständigheten att ouzo,
      i likhet med flertalet av dessa drycker, också härrör från destillering av vissa råvaror, har ungefär samma alkoholhalt (37,5
      procent), svarar mot samma behov hos konsumenterna och kan konsumeras antingen oblandad eller utspädd. 
      
      
        77.     Kommissionen har medgivit att denna dryck uppvisar vissa skillnader i förhållande till andra spritdrycker, särskilt i fråga
      om dess smak, som har samband med utnyttjandet av vissa aromatiska ämnen och med framställningen i traditionella destillationsapparater
      av koppar. Dessa skillnader kan dock inte anses vara avgörande vid prövningen av likheten mellan alkoholdryckerna, eftersom
      ingen dryck skulle kunna anses likna en annan om så vore fallet. Det är just för att undvika en sådan konsekvens som domstolen
      har fastställt att prövningen av likheten i den mening som avses i artikel 90 EG inte grundas på kriteriet att varorna skall
      vara identiska, utan på att de skall vara liknande.  
      
      
        78.     Å andra sidan avvisade domstolen i mål C-230/89
         			(22)
         		 de grekiska myndigheternas argument att ouzo och whisky inte är liknande varor, eftersom den förstnämnda är en traditionell
      dryck i Grekland och som sådan föremål för en omfattande folklig konsumtion, medan den sistnämnda av konsumenterna anses vara
      en lyxvara.
      
      
        79.     Den omständigheten att ouzo är en traditionell vara är enligt kommissionen i vart fall inte tillräcklig för att särskilja
      den från andra spritdrycker som förtecknats i artikel 1.4 i förordning nr 1576/89, eftersom många av dessa drycker likaså
      framställs på traditionellt sätt och är mer eller mindre knutna till sedvanor och levnadssätt i ursprungslandet. 
      
      
        80.     Kommissionen har noterat att den omtvistade skattebestämmelsen, om det fastställdes att det finns likheter mellan de ifrågavarande
      varorna, inte skulle kunna motiveras och har därvid åberopat att det i vissa fall  enligt direktiv 92/83 tillåts att nedsatta
      skattesatser tillämpas. Detta är nämligen endast tillåtet i den mån som det inte innebär någon diskriminering i förhållande
      till de varor som kommer från andra medlemsstater. I förevarande fall däremot har Grekland tillämpat en nedsatt punktskattesats
      uteslutande för en inhemsk alkoholdryck och därigenom missgynnat liknande varor som kommer från andra medlemsstater.  
      
      
        81.     På samma sätt kan, fortfarande vad gäller motiveringen av den grekiska bestämmelsen i fråga, artikel 7 i direktiv 92/84 inte
      åberopas, eftersom Grekland enligt denna bestämmelse förvisso tillåts tillämpa en nedsatt punktskattesats för etylalkohol
      som konsumeras i vissa regioner, men bestämmelsen avser konsumtion och inte framställning av drycken, och varor som kommer
      från andra medlemsstater kan därför inte omfattas av denna förmån. 
      
      
        82.     Grekland har uppenbarligen diametralt motsatt uppfattning och har på grundval av argumentation som jag skall redogöra för
      i det följande kritiskt ifrågasatt kommissionens uppfattning. 
      Bedömning
      
      
        83.     Innan jag tar ställning till parternas argument skall jag påpeka att kommissionen, såväl i ansökan i förevarande mål som i
      repliken och vid förhandlingen, uttryckligen har bekräftat att denna talan endast avser det förmodade åsidosättandet av artikel
      90 första stycket EG. 
      
      
        84.     Härav följer att den enda fråga i sak som domstolen skall avgöra i detta mål är huruvida ouzo utgör en vara som liknar de
      andra alkoholdrycker som kommissionen har nämnt, nämligen whisky, gin, rom eller vodka. Om så är fallet råder det nämligen
      inget tvivel om att tillämpningen av en nedsatt punktskattesats på enbart ouzo utgör ett åsidosättande av artikel 90 första
      stycket EG. Ouzo är nämligen per definition, enligt artikel 1.4 o.3 i förordning nr 1576/89, en vara som framställs i Grekland
      (se ovan punkt 9), medan whisky, rom eller vodka är varor som oftast kommer från andra medlemsstater. Om det omvänt vore uteslutet,
      eller inte tillräckligt bevisat, att dessa produkter är liknande varor skall det fastställas att talan skall ogillas. Det
      har nämligen inte ens i andra hand yrkats att domstolen skall fastställa huruvida det omtvistade skattesystemet kan vara protektionistiskt,
      med åsidosättande av artikel 90 andra stycket EG. 
      
      
        85.     Jag noterar även, fortfarande inledningsvis, att parterna i förevarande mål till övervägande del har lagt tonvikten på domstolens
      rättspraxis, som i själva verket är mycket rikhaltig på detta område. I denna rättspraxis hänvisas för övrigt vanligtvis till
      bestämda varor, och den avser således specifika situationer. Detta har givit parterna tillfälle att åberopa dessa rättsfall
      i en eller annan riktning. 
      
      
        86.     Efter denna inledning övergår jag till att undersöka de framlagda argumenten från en utgångspunkt som enligt min mening inte
      är tvistig. Det framgår nämligen av domstolens rättspraxis att man vid bedömningen av begreppet likhet i artikel 90 första
      stycket EG ”bör ... undersöka huruvida de ifrågavarande varorna har liknande egenskaper och fyller samma behov hos konsumenterna,
      vilket inte skall avgöras på grundval av huruvida varorna är fullständigt identiska utan på grundval av huruvida de används
      på ett analogt och jämförbart sätt”.
         			(23)
         		
      
        87.     Vad som därefter särskilt gäller bedömningen av likheten mellan de två grupperna av alkoholdrycker har domstolen angett att
      det är ”viktigt att ta i beaktande dels samtliga objektiva egenskaper hos de två grupperna av drycker, såsom deras ursprung,
      framställningsprocess, organoleptiska egenskaper, i synnerhet deras smak och alkoholhalt, dels huruvida de två grupperna av
      drycker kan eller inte kan svara mot samma behov hos konsumenterna”.
         			(24)
         		
      
        88.     För att två grupper av alkoholdrycker således skall kunna anses vara liknande i den mening som avses i artikel 90 första stycket
      måste två villkor vara uppfyllda. De skall ha liknande ”objektiva egenskaper” och kunna ”svara mot samma behov hos konsumenterna”.
      
      
        89.     Av denna rättspraxis kan, fortfarande i samma syfte, slutsatsen dessutom dras att det inte är tillräckligt att endast ett
      av sagda villkor är uppfyllt, utan villkoren bör uppfyllas kumulativt. Domstolen har nämligen uteslutit att två drycker som
      uppvisar ”sådana i grunden olika karaktäristiska egenskaper” som framställningsprocesser och organoleptiska egenskaper, kan
      anses vara likadana helt enkelt därför att de kan ”lämpa sig för samma former av konsumtion”.
         			(25)
         		
      
        90.     Om dessa principer nu tillämpas på förevarande fall noterar jag först och främst att det beträffande de objektiva egenskaperna
      hos varorna i fråga lätt kan konstateras att såväl ouzo som de andra dryckerna det handlar om uppvisar vissa likheter som
      hög alkoholgrad eller att den alkohol som de innehåller har sitt ursprung i jordbruket. Det är emellertid även riktigt att
      dessa drycker i betydande grad särskiljer sig från varandra i vissa sådana andra viktiga avseenden som smak, råvaror som använts
      och framställningsprocess.
      
      
        91.     Kommissionen har för övrigt inte bestridit dessa skillnader, men invänt att om de vore avgörande för tillämpningen av artikel
      90 första stycket EG skulle ingen alkoholdryck kunna anses likna en annan, medan domstolen som sagt har fastställt att prövningen
      av huruvida varor liknar varandra inte grundas på kriteriet att de skall vara identiska, utan på att de skall motsvara varandra.
      
      
        92.     Jag erinrar, liksom den grekiska regeringen, dock om att beteckningen ouzo  är förbehållen den alkoholdryck som framställs
      av sådana råvaror och enligt den framställningsprocess som beskrivs i artikel 1.4 o.3 i förordning nr 1576/89 (se ovan punkt
      9). Denna dryck erhålls särskilt genom användning av anisfrön och möjligen fänkålsfrön, mastix från ett mastixträd som växer
      på ön Chios och andra aromatiska frön, växter och frukter, och med hjälp av destillation i traditionella kopparpannor för
      satsvis destillation med en kapacitet på 1 000 liter eller mindre. 
      
      
        93.     Ouzo framställs således av råvaror och med hjälp av en framställningsmetod som ger drycken de specifika organoleptiska egenskaper
      som är väl urskiljbara i förhållande till andra alkoholdrycker, vilka såsom framgår av artikel 1.4 i förordning nr 1576/89
      var och en har bestämda egenskaper.
         			(26)
         		 Följaktligen är det inte heller så att dess smak – och detta styrks även av den allmänna erfarenheten – inskränker sig till
      att inte vara identisk med smaken hos de andra ovannämnda dryckerna, utan den kan inte ens anses likna dessa dryckers smak.
      
      
        94.     Jag erinrar i detta avseende om att domstolen i ett annat sammanhang har fastställt att vermouth visserligen har en alkoholhalt
      som kan jämföras med alkholhalten hos icke-mousserande fruktviner men att ”[m]an [emellertid] bör beakta att vermouth inte
      framställs av samma råvaror som fruktviner, eftersom man förutom etylalkohol tillsätter en liten mängd örtblandning till druvvinet
      som ger vermouthen dess särskilda smak”. Av detta följer ”att de organoleptiska egenskaperna hos vermouth inte motsvarar egenskaperna
      hos icke-mousserande fruktviner, och att dessa två grupper av dryck svarar mot olika behov hos konsumenterna”.
         			(27)
         		
      
        95.     Just med hänsyn till dessa krav förefaller dessutom ytterligare omständigheter bekräfta skillnaden mellan de ifrågavarande
      dryckerna. Såsom den grekiska regeringen nämligen har framhållit, utan att bli emotsagd av kommissionen, konsumeras ouzo framför
      allt för att drickas till mat (särskilt fisk och traditionella grekiska rätter), av personer som till övervägande delen är
      äldre än 45 år och i traditionella lokaler (såsom tavernor eller restaurangkaféer eller “ouzerior”). Whisky, gin, rom och
      vodka konsumeras däremot vanligen antingen fjärran från måltiderna eller på sin höjd i anslutning till dessa, såsom dryck
      på maten eller som aperitif, i huvudsak av personer mellan 18 och 44 år och i lokaler som endast serverar drycker (såsom barer,
      pubar och diskotek). I detta avseende erinrar jag om att sådana viner av  likörtyp som sherry och madeira, som “vanligtvis
      konsumeras dels som aperitif, dels som dessertviner” inte kan likställas med bordsviner, som ”svarar mot [andra] behov hos
      konsumenterna”.
         			(28)
         		
      
        96.     Enligt kommissionen är konsumenternas sedvanor dock inte avgörande för bedömningen av likheten enligt artikel 90 första stycket
      EG. I samband härmed har kommissionen, såsom jag har nämnt tidigare (se ovan punkt 75), åberopat domarna i mål 171/78, kommissionen
      mot Danmark, och i mål C-230/89, kommissionen mot Grekland.
      
      
        97.     Vad avser det förstnämnda målet har kommissionen citerat det avsnitt i vilket domstolen har fastställt att det förhållandet
      att ”de danska konsumenterna föredrar att dricka akvavit till vissa typiska rätter inte utesluter att denna dryck kan användas
      till annat, och att den således åtminstone delvis kan träda i stället för ett obestämt antal spritprodukter av annan art”.
         			(29)
         		
      
        98.     Detta fastställande skall dock läsas samtidigt med det som ingår i den omedelbart följande meningen, i vilken domstolen har
      tillagt att ”[d]et således kan fastställas att då de alkoholdrycker som omfattas av den högre skattesatsen  inte liknar akvavit  i den mening som avses i artikel 95 [nu 90] första stycket,   konkurrerar de i vart fall med denna på ett sätt som omfattas
      av artikel 95 [nu 90] andra stycket”.
         			(30)
         		 Därav kan enligt min mening slutsatsen dras att konsumenternas sedvanor även kan vara ovidkommande vid prövningen av konkurrensförhållandet
      enligt artikel 90 andra stycket EG, men detta innebär inte med nödvändighet att de även är det för undersökningen av likhetsförhållandet
      enligt första stycket i denna artikel. 
      
      
        99.     Samma överväganden gäller enligt min mening med hänsyn till den andra dom som kommissionen har angivit – domen i målet kommissionen
      mot Grekland – i vilken domstolen även har avgjort det mål som hade hänskjutits till den genom att samtidigt bedöma det enligt
      första och andra styckena i artikel 90 EG. När domstolen i punkt 9 i denna dom  har fastställt att ”man för att mäta  till vilken grad dryckerna eventuellt är utbytbara  inte kan begränsa sig till konsumtionsvanorna i en medlemsstat eller i en bestämd region”
         			(31)
         		, är det därmed inte sagt att den hänförde sig till (eller i huvudsak hänförde sig till) det förhållandet att konsumenternas
      sedvanor är ovidkommande för undersökningen av likhetsförhållandet mellan dessa drycker. Det är däremot, även mot bakgrund
      av den formulering som använts, mer sannolikt att domstolen velat hänföra sig till detta förhållande för (eller i huvudsak
      för) undersökningen av konkurrensförhållandet enligt artikel 90 andra stycket EG.
      
      
        100.   Av samma skäl tror jag inte att det är avgörande att kommissionen har åberopat denna dom för att göra gällande att domstolen
      i denna har funnit att det skulle finnas ett likhetsförhållande mellan ouzo och whisky. Domstolen har nämligen långt ifrån
      att uppehålla sig vid bedömningen av huruvida ouzo och whisky är liknande drycker föredragit att endast fastställa att ”det
      bland  alkoholhaltiga drycker finns ett obestämt antal drycker som skall kvalificeras som liknande produkter i den mening
      som avses i artikel 95 [nu 90] första stycket, och att det även i fall i vilka det inte är möjligt att påvisa en tillräcklig
      grad av likhet mellan de ifrågavarande produkterna  dock finns tillräckliga gemensamma egenskaper för att forma ett åtminstone partiellt eller potentiellt konkurrensförhållande ”.
         			(32)
         		 Det är endast på grundval av denna förutsättning som domstolen därefter har tillagt att ”[d]en omständigheten att ouzo anses
      vara en traditionell grekisk dryck, som är föremål för en omfattande folklig konsumtion, medan whisky av konsumenten anses
      vara en lyxvara, är i detta hänseende irrelevant”.
         			(33)
         		
      
        101.   Jag anser således att de ifrågavarande dryckerna totalt sett är varandra olika såväl i fråga om sådana inneboende egenskaper
      som smak, råvaror som använts och framställningsprocess som i fråga om konsumenternas krav. 
      
      
        102.   Vad därefter beträffar invändningen att ouzo och de andra alkoholdrycker som är i fråga tillhör samma skattekategori (etylalkohol)
      enligt artikel 19 och följande artiklar i direktiv 92/83 anser jag inte att den är avgörande. 
      
      
        103.   Liksom den grekiska regeringen tror nämligen även jag att den framhållna omständigheten inte ensam kan utgöra en faktor som
      är avgörande för att slutsatsen skall kunna dras att dessa produkter liknar varandra i den mening som avses i artikel 90 första
      stycket EG. Såsom nämligen framgår av tredje och fjärde skälen i direktivet grundas denna skattekategori i huvudsak på klassificeringen
      i den gemensamma tulltaxan, vilken enligt numera fast rättspraxis endast är ett indicium, men förvisso inte något bevis på
      produkternas likhet.
         			(34)
         		
      
        104.   Denna slutsats vederläggs enligt min mening inte heller av domen i mål C‑302/00 
         			(35)
         		, som kommissionen har anfört till stöd för sina argument (se ovan punkt 74). För att fastställa huruvida cigaretter av mörk
      tobak och cigaretter av ljus tobak är liknande varor grundade sig domstolen i det målet i huvudsak på bedömningen att dessa
      varor har analoga egenskaper och svarar mot samma krav hos konsumenterna (se punkterna 24–26 i domen). Däremot hänförde sig
      domstolen först i andra hand till det förhållandet att dessa varor behandlas enhetligt skattemässigt och hör till samma undernummer
      i Kombinerade nomenklaturen (se punkterna 27 och 28 i domen).
      
      
        105.   Att för övrigt de alkoholdrycker som tillhör skattekategorin etylalkohol inte med nödvändighet liknar varandra framgår enligt
      min mening dessutom, såsom den grekiska regeringen har påpekat, av att  denna kategori även omfattar drycker som har en betydligt
      lägre volymprocent än ouzo (vars alkoholhalt är cirka 37,5 volymprocent). Enligt artikel 20 i direktiv  92/83 omfattar denna
      kategori nämligen alla ”varor som har en faktisk alkoholhalt som överstiger 1,2 volymprocent och är hänförliga till KN-nummer
      2207 och 2208 ...”, samt ”varor enligt KN-nummer 2204, 2205 och 2206 som har en faktisk alkoholhalt räknat på volym som överstiger
      22 volymprocent”. Detta bekräftar att de varor som ingår i denna kategori inte med nödvändighet är liknande varor, eftersom
      det inte är möjligt att likställa drycker som har en alkoholhalt på exempelvis 2 volymprocent, 24 volymprocent respektive
      37,5 volymprocent.  
      
      
        106.   Avslutningsvis kan enligt min mening inget av de argument som kommissionen har åberopat på ett ovedersägligt sätt visa att
      de ifrågavarande dryckerna är liknande varor i den mening som avses i artikel 90 första stycket EG. Det finns däremot objektiva
      omständigheter som pekar i motsatt riktning. Såsom jag redan har erinrat om har kommissionen å andra sidan inte yrkat att
      det i andra hand skall undersökas huruvida det mellan dessa drycker föreligger ett konkurrensförhållande i den mening som
      avses i artikel 90 andra stycket EG.  
      
      
        107.   Det är dock välkänt att det ”av fast rättspraxis i mål om fördragsbrott åligger kommissionen att bevisa det påstådda fördragsbrottet”.
      Särskilt skall denna institution ”förse domstolen med  de uppgifter som denna behöver för att kunna kontrollera om fördragsbrott
      föreligger. Kommissionen kan därvid inte stödja sig på någon presumtion”.
         			(36)
         		 I motsatt fall kan talan inte bifallas. 
      
      
        108.   Detta är enligt min mening just vad som har skett i förevarande fall. Härav skall slutsatsen således dras att förevarande
      talan saknar grund och följaktligen skall ogillas. 
      
      
      IV –  Rättegångskostnader 
      
        109.   Enligt artikel 69.2 i rättegångsreglerna skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna om detta har yrkats.
      Eftersom Republiken Grekland har yrkat detta och mot bakgrund av vad jag just har anfört om utgången i målet anser jag att
      yrkandet skall bifallas. 
      
       
      V –  Förslag till avgörande 
      
        110.   Mot bakgrund av ovanstående överväganden föreslår jag därför att domstolen skall fastställa följande:
      1)       Talan ogillas.
      2)       Kommissionen skall ersätta rättegångskostnaderna.
      
      
       1 –
         
         Originalspråk: italienska.
      
      2 –
         
         EGT L 316, s. 21; svensk specialutgåva, område 9, volym 2, s. 100.
            
         
      
      3 –
         
         EGT L 160, s. 1; svensk specialutgåva, område 3, volym 29, s. 124.
            
         
      
      4 –
         
         EGT L 316, s. 29; svensk specialutgåva, område 9, volym 2, s. 108.
            
         
      
      5 –
         
         Se exempelvis dom av den 10 december 1968 i mål 7/68, kommissionen mot Italien (REG 1968, s. 561; svensk specialutgåva, volym
            1, s. 357), av den 14 december 1971 i mål 7/71, kommissionen mot Frankrike (REG 1971, s. 1003; svensk specialutgåva, volym
            1, s. 615), punkterna 5 och 6, av den 10 april 1984 i mål 324/82, kommissionen mot Belgien (REG 1984,  s. 1861), punkt 12,
            och senast av den 10 maj 1995 i mål C-422/92, kommissionen mot Tyskland (REG 1995, s. I-1097), punkt 18.  
            
         
      
      6 –
         
         Se, exempelvis, dom av den 14 februari 1989 i mål 247/87, Star Fruit mot kommissionen (REG 1989, s. 291), punkt 11.
            
         
      
      7 –
         
         Dom av den 12 september 2000 i mål C-359/97, kommissionen mot Förenade kungariket (REG 2000, s. I-6355), punkt 28.
            
         
      
      8 –
         
         Dom av den 13 december 2001 i mål C-1/00, kommissionen mot Frankrike (REG 2001, s. I‑9989), punkt 101.
            
         
      
      9 –
         
         Dom av den 17 juni 1999 i mål C-166/98, Socridis (REG 1999, s. I- 3791), punkt 19.
            
         
      
      10 –
         
         Kommissionen har dessutom noterat att rådet på grundval av denna artikel i fördraget har antagit ett antal beslut (såsom rådets
            beslut 2002/166/EG av den 18 februari 2002, EGT L 55, s. 33) som ger Republiken Frankrike möjlighet att med undantag från
            artikel 90 EG tillämpa ett förmånligare skattesystem på rom som kommer från de franska utomeuropeiska departementen.
            
         
      
      11 –
         
         Dom av den 17 maj 1990 i mål C-262/88 (REG 1990, s. I-1889; svensk specialutgåva, volym 10, s. 407).
            
         
      
      12 –
         
         Rådets direktiv av den 24 juli 1986 om genomförandet av principen om likabehandling av kvinnor och män i fråga om företags-
            eller yrkesbaserade system för social trygghet (EGT L 225, s. 40; svensk specialutgåva, område 5, volym 4, s. 83).
            
         
      
      13 –
         
         Se fjortonde skälet i rådets direktiv 96/97/EG av den 20 december 1996 om ändring av direktiv 86/378/EEG om genomförandet
            av principen om likabehandling av män och kvinnor i företags- eller yrkesbaserade system för social trygghet (EGT L 46, s.
            20).
            
         
      
      14 –
         
         Se, för ett liknande resonemang, om än avseende andra fall av talan, dom av den 12 november 1981 i mål 799/79, Bruckner mot
            kommissionen (REG 1981, s. 2697), punkt 19, i vilken domstolen har fastställt att “även om en part kan väcka talan om skadestånd
            utan att samtidigt vara skyldig att begära ogiltigförklaring av den rättsstridiga akt som har förorsakat skadan,  kan han
            dock inte på detta sätt kringgå avvisningen av en ansökan som rör samma rättsstridighet och som siktar mot samma ekonomiska
            resultat”. Se, för ett liknande resonemang, även dom av den 15 december 1966 i mål 59/65, Schreckenberg (REG 1966, s. 733),
            och av den 12 november 1981 i mål 543/79, Birke mot kommissionen (REG 1981, s. 2669), punkt 28. 
            
         
      
      15 –
         
         Se exempelvis artikel 4 i direktiv  92/83. Efter det att det i punkt 1  i denna artikel givits tillåtelse för medlemsstaterna
            att tillämpa nedsatta punktskattesatser på öl bryggt på små bryggerier, klargörs det dock i punkt 3 i artikeln att medlemsstaterna
            skall se till att dessa nedsatta skattesatser ”tillämpas lika på öl som levereras till deras territorium från oberoende, små
            bryggerier i andra medlemsstater” och att ”ingen enskild leverans från någon annan medlemsstat belastas med högre skattesats
            än dess exakta inhemska motsvarighet”. Se även bestämmelser av liknande lydelse i artikel 22.1 och 22.3 angående den nedsatta
            skattesats som får tillämpas på etylalkohol som framställs av små destillerier (se ovan punkt 7). 
            
         
      
      16 –
         
         Jag upprepar för övrigt att den grekiska regeringen alltifrån början oemotsagd  har hävdat att den omtvistade nationella bestämmelsen
            inte är annat än  följden av ett ordagrant införlivande av artikel 23.2 i direktiv 92/83  i den grekiska rättsordningen.
            
         
      
      17 –
         
         Se i detta avseende dom av den 12 juli 1957 i de förenade målen 7/56 och 3/57–7/57, Dineke m.fl. mot Höga myndigheten (REG
            1957, s.  81), av den 15 juni 1994 i mål C-137/92 P, kommissionen mot BASF m.fl. (REG 1994, s. I-2555; svensk specialutgåva,
            volym 15, s. 201), punkt 48, och av den 8 juli 1999 i mål C‑245/92 P, Chemie Linz mot kommissionen (REG 1999, s. I-4643),
            punkt 93.
            
         
      
      18 –
         
         Dom av den 30 januari 1997 i mål C-178/95, Wiljo (REG 1997, s. I-585), punkt 19. Se även dom av den  9 mars 1994 i mål C-188/92,
            TWD (REG 1994, s. I-833; svensk specialutgåva, volym 15, s. 59), punkt 16, och av den  15 februari 2001 i mål C-239/99, Nachi
            Europe (REG 2001, s.  I-1197), punkt 29.
            
         
      
      19 –
         
         Dom av den 27 februari 2002 i mål C-302/00, kommissionen mot Frankrike (REG 2002,  s. I‑2055), punkt 27.
            
         
      
      20 –
         
         Dom av den 27 februari 1980 i mål 171/78, kommissionen mot Danmark (REG 1980, s. 447).
            
         
      
      21 –
         
         Dom av den 18 april 1991 i det ovannämnda målet kommissionen mot Grekland (REG 1991, s. I-1909), punkt 9.
            
         
      
      22 –
         
         Domen i det ovannämnda målet kommissionen mot Grekland.
            
         
      
      23 –
         
         Dom av den 27 februari 2002 i det ovannämnda målet kommissionen mot Frankrike, punkt 23.  Se, för ett liknande resonemang,
            dom av den 17 februari 1976 i mål 45/75, Rewe (REG 1976, s. 181; svensk specialutgåva, volym 3, s. 25), punkt 12, och av den
            11 augusti 1995 i de förenade målen C-367/93  och C-377/93, Roders (REG 1995, s. I-2229), punkt 27.
            
         
      
      24 –
         
         Domen i de ovannämnda förenade målen Roders. Se, för ett liknande resonemang, dom av den 4 mars 1986 i mål 106/84, kommissionen
            mot Danmark (REG 1986,  s. 833; svensk specialutgåva, volym 8, s. 487), punkt 12,  och i mål 243/84, Walker (REG 1986, s.
            875), punkt 11.
            
         
      
      25 –
         
         Domen i det ovannämnda målet  Walker, punkterna 12 och 13.
            
         
      
      26 –
         
         Enligt denna artikel kan exempelvis endast följande kallas rom: 
            	“En spritdryck som framställts uteslutande genom alkoholjäsning och destillation, antingen av melass eller sirap som framställts
            vid tillverkning av rörsocker eller av själva rörsockersaften, och som destillerats till mindre än 96 volymprocent, så att
            destillatet i märkbar grad har de specifika organoleptiska kännetecknen för rom”  eller “[s]prit som framställts uteslutande
            genom alkoholjäsning och destillation av rörsockersaft, som har de aromatiska kännetecken som är specifika för rom och som
            har ett innehåll av flyktiga substanser som är lika med eller större än 225 gram per hektoliter 100-procentig alkohol. ...”
            
            	Vidare kan följande kallas whisky eller whiskey: 
            	“En spritdryck som framställts genom destillation av mäsk från spannmål 
            	– försockrad genom diastas från malten som används med eller utan andra naturliga enzymer, 
            	– förjäst genom inverkan av jäst,
            	– destillerad till mindre än 94,8 volymprocent, så att destillatet har en arom och smak, som härrör från de råvaror som använts,
            och som lagrats i minst tre år i träfat med en kapacitet som inte överstiger 700 liter.”  
            
         
      
      27 –
         
         Domen i de ovannämnda förenade målen Roders,  punkt 33.
            
         
      
      28 –
         
         Ibidem,  punkt 32.
            
         
      
      29 –
         
         Dom av den 27 februari 1980 i det ovannämnda målet kommissionen mot Danmark,  punkt 35.
            
         
      
      30 –
         
         Ibidem. Min kursivering.
            
         
      
      31 –
         
         Dom av den 18 april 1991 i det ovannämnda målet kommissionen mot Grekland. Min kursivering. 
            
         
      
      32 –
         
         Dom av den 18 april 1991 i det ovannämnda målet kommissionen mot Grekland, punkt 8. Min kursivering.
            
         
      
      33 –
         
         Ibidem, punkt 9.
            
         
      
      34 –
         
         Se dom av den 27 februari 1980 i mål 168/78, kommissionen mot Frankrike (REG 1980, s. 347; svensk specialutgåva, volym 5,
            s. 1), punkt 31, av den 15 juli 1982 i mål 216/81, Cogis (REG 1982, s. 2701), punkt 8, och av den 4 mars 1986 i mål 106/84,
            kommissionen mot Danmark (REG 1986,  s. 833; svensk specialutgåva, volym 8, s. 487), punkt 17. 
            
         
      
      35 –
         
         Dom av den 27 februari 2002 i det ovannämnda målet kommissionen mot Frankrike.
            
         
      
      36 –
         
         Dom av den 6 november 2003 i mål C-434/01 (REG 2003, s. I-0000), punkt 21, där  ytterligare hänvisningar förekommer. Se, för
            ett liknande resonemang, dom av den 16 december 1992 i mål C-210/91, kommissionen mot Grekland (REG 1992, s. I-357), punkt
            22, av den 9 september 1999 i mål C-217/97, kommissionen mot Tyskland (REG 1999, s. I-5087), punkt 22, och av den 14 december
            2000 i mål C-55/99,  kommissionen mot Frankrike (REG 2000,  s. I-11499), punkt 30.