CELEX: 62006CJ0328
Language: lv
Date: 2007-11-22
Title: Tiesas spriedums (otrā palāta) 2007. gada 22.novembrī.#Alfredo Nieto Nuño pret Leonci Monlleó Franquet.#Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu: Juzgado de lo Mercantil 3 de Barcelona - Spānija.#Preču zīmes - Direktīva 89/104/EEK - 4. panta 2. punkta d) apakšpunkts - Dalībvalstī "plaši pazīstamas preču zīmes" Parīzes Konvencijas 6. bis panta nozīmē - Preču zīmes pazīstamība - Ģeogrāfiskais apjoms.#Lieta C-328/06.

Lieta C‑328/06
      Alfredo Nieto Nuño
      pret
      Leonci Monlleó Franquet
      (Juzgado de lo Mercantil 3 de Barcelona lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu)
      
      Preču zīmes – Direktīva 89/104/EEK – 4. panta 2. punkta d) apakšpunkts – Dalībvalstī “plaši pazīstamas” preču zīmes Parīzes konvencijas 6. bis panta nozīmē – Preču zīmes pazīstamība – Ģeogrāfiskais apjoms
      Ģenerāladvokāta Paolo Mengoci [Paolo Mengozzi] secinājumi, sniegti 2007. gada 13. septembrī 
      
      Tiesas (otrā palāta) 2007. gada 22. novembra spriedums 
      Sprieduma kopsavilkums
      Tiesību aktu tuvināšana – Preču zīmes – Direktīva 89/104 – Reģistrācijas atteikums vai spēkā neesamība – Konflikts ar agrāku
            preču zīmi, kas ir plaši pazīstama dalībvalstī
      (Padomes Direktīvas 89/104 4. panta 2. punkta d) apakšpunkts)
      Pirmās Direktīvas 89/104 par preču zīmēm 4. panta 2. punkta d) apakšpunkts ir interpretējams tādējādi, ka agrākai preču zīmei
         jābūt plaši pazīstamai visā reģistrācijas dalībvalsts teritorijā vai nozīmīgā tās daļā.
      
      Ja šajā jautājumā nav interpretējoša skaidrojuma, ir skaidrs, ka nevar prasīt, lai pazīstamība pastāvētu “visā” dalībvalsts
         teritorijā, un pietiek ar to, ka pazīstamība pastāv nozīmīgā tās daļā. Tomēr vārdu salikumā “dalībvalstī” lietoto vārdu parastā
         nozīme nepieļauj, ka šo vārdu salikumu attiecina uz pazīstamību tikai pilsētas un tās apkārtnes robežās, kas kopumā neveido
         nozīmīgu dalībvalsts daļu.
      
      (sal. ar 17., 18. un 20. punktu un rezolutīvo daļu)
TIESAS SPRIEDUMS (otrā palāta)
      2007. gada 22. novembrī (*)
      
      Preču zīmes – Direktīva 89/104/EEK – 4. panta 2. punkta d) apakšpunkts – Dalībvalstī “plaši pazīstamas” preču zīmes Parīzes konvencijas 6. bis panta nozīmē – Preču zīmes pazīstamība – Ģeogrāfiskais apjoms
      Lieta C‑328/06
      par lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu atbilstoši EKL 234. pantam,
      ko Juzgado de lo Mercantil 3 de Barcelona (Spānija) iesniedza ar lēmumu, kas pieņemts 2006. gada 17. jūlijā un kas Tiesā reģistrēts 2006. gada 27. jūlijā, tiesvedībā
      
      Alfredo      Nieto      Nuño
      pret
      Leonci      Monlleó      Franquet.
      
      TIESA (otrā palāta)
      šādā sastāvā: palātas priekšsēdētājs K. V. A. Timmermanss [C. W. A. Timmermans], tiesneši L. Bejs Larsens [L. Bay Larsen] (referents), J. Makarčiks [J. Makarczyk], P. Kūris [P. Kūris] un Ž. K. Bonišo [J.‑C. Bonichot],
      
      ģenerāladvokāts P. Mengoci [P. Mengozzi],
      
      sekretārs R. Grass [R. Grass],
      
      ņemot vērā rakstveida procesu,
      ņemot vērā apsvērumus, ko sniedza:
      –       M. Monljeo Franketa [M. Monlleó Franquet] vārdā – K. Arkass Ernandess [C. Arcas Hernández], procurador, un K. Kardeluss de Balje [C. Cardelús de Balle], abogado,
      
      –       Francijas valdības vārdā – Ž. de Bergess [G. de Bergues] un Ž. K. Niolē [J.‑C. Niollet], pārstāvji,
      
      –       Itālijas valdības vārdā – I. M. Bragulja [I. M. Braguglia], pārstāvis, kam palīdz P. Džentili [P. Gentili], avvocato dello Stato,
      
      –       Eiropas Kopienu Komisijas vārdā – R. Vidāls Puī [R. Vidal Puig] un V. Vilss [W. Wils], pārstāvji,
      
      noklausījusies ģenerāladvokāta secinājumus 2007. gada 13. septembra tiesas sēdē,
      pasludina šo spriedumu.
      Spriedums
      1       Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu ir par to, kā interpretēt Padomes 1988. gada 21. decembra Pirmās direktīvas 89/104/EEK,
         ar ko tuvina dalībvalstu tiesību aktus attiecībā uz preču zīmēm (OV L 40, 1. lpp.; turpmāk tekstā – “Direktīva”) 4. pantu.
      
      2       Šis lūgums tika iesniegts tiesvedībā, kurā Njeto Nunjo [Nieto Nuño], reģistrētas preču zīmes “FINCAS TARRAGONA”, kas aptver dažādas darbības nekustamo īpašumu jomā, īpašnieks, vērsies pret
         Monljeo Franketa, nekustamo īpašumu aģentu Taragonā [Tarragone] (Spānija) saistībā ar to, ka Monljeo Franketa savā profesionālajā darbībā izmanto agrāku nereģistrētu preču zīmi “FINCAS
         TARRAGONA” kastīliešu valodā vai “FINQUES TARRAGONA” kataloniešu valodā.
      
       Atbilstošās tiesību normas
       Kopienu tiesiskais regulējums
      3       Direktīvas 4. pantā ar nosaukumu “Precīzāki iemesli atteikumam vai spēkā neesamībai, kas attiecas uz konfliktiem ar agrākām
         tiesībām”, ir noteikts:
      
      “1. Preču zīmi nereģistrē vai, ja tā ir reģistrēta, pasludina par spēkā neesošu:
      a)      ja tā ir identiska ar agrāku preču zīmi, un preces vai pakalpojumi, kam preču zīmi piemēro vai reģistrē, ir identiski ar precēm
         vai pakalpojumiem, kuriem tiek aizsargāta agrākā preču zīme;
      
      b)      ja preču zīmes identitātes vai līdzības ar agrāko preču zīmi vai preču vai pakalpojumu, uz ko attiecas šīs preču zīmes, identitātes
         vai līdzības dēļ iespējamas asociācijas ar agrāko preču zīmi.
      
      2.      “Agrākas preču zīmes” 1. punkta nozīmē ir:
      [..]
      d)      preču zīmes, kas preču zīmes reģistrācijas pieteikuma dienā vai, vajadzības gadījumā, preču zīmes reģistrācijas pieteikumam
         prasītās prioritātes dēļ ir plaši pazīstamas dalībvalstī nozīmē, kādā vārdi “plaši pazīstams” ir lietoti Parīzes Konvencijas
         6. bis pantā;
      
      [..]
      4.      Ikviena dalībvalsts turklāt var paredzēt, ka preču zīmi nereģistrē vai, ja tā ir reģistrēta, pasludina par spēkā neesošu šādos
         gadījumos:
      
      [..]
      b)      ja tiesības uz nereģistrētu preču zīmi vai citu tirdzniecībā izmantotu apzīmējumu iegūtas pirms sekojošās preču zīmes reģistrācijas
         pieteikuma [iesniegšanas] datuma vai pirms datuma, kad pieprasīta prioritāte sekojošās preču zīmes reģistrācijas pieteikumam,
         un šī nereģistrētā preču zīme vai cits apzīmējums piešķir tās īpašniekam tiesības aizsargāt sekojošās preču zīmes lietošanu
         [izmantošanu];
      
      [..].”
      4       Direktīvas 6. panta ar nosaukumu “Preču zīmes darbības ierobežojumi” 2. punktā ir noteikts:
      “Preču zīme nedod īpašniekam tiesības aizliegt trešai personai izmantot komercdarbībā agrākas tiesības, kas ir spēkā konkrētā
         apvidū, ja attiecīgās dalībvalsts tiesību akti atzīst šīs tiesības un tās ir spēkā teritorijā, kurā tiek atzītas.”
      
       Parīzes konvencija
      5       Parīzes Konvencijas par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību, kas ir parakstīta 1883. gada 20. martā Parīzē, pēdējo reizi pārskatīta
         1967. gada 14. jūlijā Stokholmā un grozīta 1979. gada 28. septembrī [Apvienoto Nāciju līgumu krājums (Recueil des traités des Nations unies), 828. sējums, Nr. 11851, 305. lpp.; turpmāk tekstā – “Parīzes konvencija”], kas ir saistoša visām Eiropas Kopienas dalībvalstīm,
         6. bis pantā ir noteikts:
      
      “Preču zīmes: plaši pazīstamas preču zīmes
      1)      Savienības dalībvalstis apņemas administratīvā kārtībā, ja to pieļauj attiecīgās valsts likumi, vai pēc ieinteresētās puses
         pieprasījuma, noraidīt vai dzēst reģistrāciju un aizliegt lietošanu tādai preču zīmei, kas ir sajaukšanu izraisīt spējīgs
         tādas citas zīmes atveidojums, imitācija vai tulkojums, kuru tās valsts kompetenta institūcija, kurā preču zīme reģistrēta
         vai tiek lietota, atzinusi par šai valstī plaši pazīstamu kā zīmi, kas jau pieder personai, kurai ir tiesības uz šīs Konvencijas
         piešķirtajām priekšrocībām, un kas tiek lietota identiskām vai līdzīgām precēm. Šie noteikumi ir piemērojami arī gadījumos,
         kad zīmes būtiska daļa ir jebkuras tādas plaši pazīstamas zīmes atveidojums vai imitācija, kas spēj izraisīt sajaukšanu ar
         šādu zīmi.
      
      2)      Šādas zīmes dzēšanas prasības iesniegšanai atļautais termiņš ir ne mazāks kā pieci gadi, skaitot no reģistrācijas datuma.
         Savienības dalībvalstis var noteikt termiņu, kura laikā drīkst pieprasīt lietošanas aizliegumu.
      
      3)      Prasības iesniegšanai par negodprātīgi reģistrētas vai lietotas zīmes dzēšanu vai lietošanas aizliegumu netiek noteikts termiņa
         ierobežojums.”
      
       Valsts tiesiskais regulējums
      6       Spānijas 2001. gada 7. decembra likuma Par preču zīmēm Nr. 17/2001 (Ley de Marcas Española 17/2001) 6. pantā noteikts:
      
      “1.      Kā preču zīmi nereģistrē apzīmējumus:
      a)      kas ir identiski ar agrāku preču zīmi, ar ko apzīmē identiskas preces vai pakalpojumus;
      b)      kas identiskuma vai līdzības dēļ ar agrāko preču zīmi un ar to apzīmēto preču vai pakalpojumu identiskuma vai līdzības dēļ
         sabiedrības apziņā rada to sajaukšanas iespēju; sajaukšanas iespēja ietver asociācijas ar agrāko preču zīmi iespēju;
      
      2.      “Agrākas preču zīmes” 1. punkta nozīmē ir:
      [..]
      d)      nereģistrētas preču zīmes, kas preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas vai prioritātes [pirmtiesību] dienā ir “plaši
         pazīstamas” Spānijā Parīzes konvencijas 6. bis panta nozīmē.”
      
       Pamata prāva un prejudiciālais jautājums
      7       Njeto Nunjo ir preču zīmes “FINCAS TARRAGONA”, kas reģistrēta Spānijā attiecībā uz tādiem pakalpojumiem kā īpašumu un kopīpašumu
         pārvaldīšana, nekustamo īpašumu izīrēšana, nekustamo īpašumu pārdošana, juridiskā palīdzība un nekustamo īpašumu attīstīšana,
         kas ietilpst 36. klasē atbilstoši pārskatītajam un grozītajam 1957. gada 15. jūnija Nicas Nolīgumam par preču un pakalpojumu
         starptautisko klasifikāciju preču zīmju reģistrācijas vajadzībām, īpašnieks.
      
      8       Monljeo Franketa, kas ir nekustamo īpašumu aģents Taragonā, publiski un ilgstoši izmanto vārdu “FINCAS TARRAGONA” kastīliešu
         valodā vai “FINQUES TARRAGONA” kataloniešu valodā, lai identificētu savu profesionālo darbību.
      
      9       Njeto Nunjo, pamatojoties uz Spānijas tiesību aktiem par preču zīmēm, cēla pret Monljeo Franketa prasību Juzgado de lo Mercantil 3 de Barcelona (Barselonas trešajā tirdzniecības tiesā), lai konstatētu, ka atbildētājs pamata lietā pārkāpis reģistrētās preču zīmes “FINCAS
         TARRAGONA” [tiesības].
      
      10     Monljeo Franketa savai aizstāvībai apgalvo, ka vārds, kuru viņš izmanto savai darbībai, ir agrāka nereģistrēta pazīstama preču
         zīme, kuru tas izmanto vismaz kopš 1978. gada. Viņš cēla pretprasību par prasītāja pamata lietā preču zīmes reģistrācijas
         atcelšanu.
      
      11     Iesniedzējtiesa norāda, ka atbildētājs pamata lietā izmanto savu nereģistrēto preču zīmi vienīgi Taragonas pilsētā un tās
         apkārtnē tādējādi, ka konkrētā sabiedrības, klientu, patērētāju un konkurentu daļa nav ne visa Spānijas sabiedrība, ne arī
         nozīmīga tās daļa.
      
      12     Šādos apstākļos Juzgado de lo Mercantil 3 de Barcelona nolēma apturēt tiesvedību un uzdot Tiesai šādu prejudiciālu jautājumu:
      
      “Vai dalībvalstī “plaši pazīstamas” preču zīmes jēdziens, kas iekļauts [Direktīvas] 4. pantā, attiecas tikai un vienīgi uz
         pazīstamības un ieviešanās pakāpi Eiropas Savienības dalībvalstī vai nozīmīgā tās teritorijas daļā, vai arī preču zīmes pazīstamība
         var būt saistīta ar teritorijas daļu, kas atbilst nevis valsts teritorijai, bet autonomā novada, apgabala, apriņķa vai pilsētas
         teritorijai atkarībā no ar preču zīmi aptvertās preces vai pakalpojuma un no preču zīmes faktiskās mērķa sabiedrības, proti,
         atkarībā no konkrētā tirgus?”
      
       Par prejudiciālo jautājumu
      13     Uzdotais jautājums skar agrākas preču zīmes pazīstamības ģeogrāfisko apjomu un nevis pazīstamības kā tādas, aplūkotas saistībā
         ar preču zīmes pazīstamības pakāpi sabiedrībā, novērtēšanas kritērijus.
      
      14     Attiecībā uz pazīstamības ģeogrāfisko apjomu ir jānorāda, ka saskaņā ar Direktīvas 4. panta 2. punkta d) apakšpunktu, “plaši
         pazīstamu preču zīmju” esamība Parīzes konvencijas 6. bis panta nozīmē ir jānovērtē “dalībvalstī.”
      
      15     Ar savu jautājumu iesniedzējtiesa vēlas precizēt vārdu salikuma “dalībvalstī” piemērošanas apjomu.
      16     Ievērojot pamata lietas apstākļus, būtībā tā jautā, vai Direktīvas 4. panta 2. punkta d) apakšpunkts ir jāinterpretē tādējādi,
         ka agrākai preču zīmei jābūt plaši pazīstamai visā reģistrācijas dalībvalsts teritorijā vai nozīmīgā tās daļā, vai arī ar
         šo normu piešķirtā aizsardzība aptver arī situāciju, kurā agrākai preču zīmei piemīt pazīstamība pilsētas un tās apkārtnes
         robežās.
      
      17     Ievērojot to, ka šajā jautājumā nav Kopienas normas interpretējoša skaidrojuma, ir skaidrs, ka nevar prasīt, lai pazīstamība
         pastāvētu “visā” dalībvalsts teritorijā, un pietiek ar to, ka pazīstamība pastāv nozīmīgā tās daļā (pēc analoģijas skat. 1999. gada
         14. septembra spriedumu lietā C‑375/97 General Motors, Recueil, I‑5421. lpp., 28. punkts, attiecībā uz līdzīgu jēdzienu preču zīmes “reputācija”, saistībā ar kuru Direktīvas 5. panta 2. punktā
         arī ir norāde uz vērtējumu “dalībvalstī”).
      
      18     Tomēr vārdu salikumā “dalībvalstī” lietoto vārdu parastā nozīme nepieļauj, ka šo vārdu salikumu attiecina uz pazīstamību tikai
         pilsētas un tās apkārtnes robežās, kas kopumā neveido nozīmīgu dalībvalsts daļu.
      
      19     Katrā ziņā ir jākonstatē, ka agrāka nereģistrēta preču zīme var attiecīgā gadījumā it īpaši būt ietverta:
      –       Direktīvas 4. panta 4. punkta b) apakšpunktā, kas atļauj dalībvalstij noteikt, ka preču zīmi nereģistrē vai, ja tā ir reģistrēta,
         pasludina par spēkā neesošu, ja tiesības uz nereģistrētu preču zīmi iegūtas agrāk un ja šī nereģistrētā preču zīme dod tās
         īpašniekam tiesības aizliegt vēlākas preču zīmes izmantošanu;
      
      –       Direktīvas 6. panta 2. punktā, kas piešķir dalībvalstij iespēju atļaut izmantot agrākās tiesības, kas ir spēkā konkrētā apvidū,
         kurā tās ir atzītas.
      
      20     Tādēļ, neskarot abu šo normu piemērošanas jomu, uz uzdoto jautājumu jāatbild, ka Direktīvas 4. panta 2. punkta d) apakšpunkts
         ir interpretējams tādējādi, ka agrākai preču zīmei jābūt plaši pazīstamai visā reģistrācijas dalībvalsts teritorijā vai nozīmīgā
         tās daļā.
      
       Par tiesāšanās izdevumiem
      21     Attiecībā uz pamata lietas dalībniekiem šī tiesvedība ir stadija procesā, kuru izskata iesniedzējtiesa, un tā lemj par tiesāšanās
         izdevumiem. Tiesāšanās izdevumi, kas radušies, iesniedzot apsvērumus Tiesai, un kas nav minēto lietas dalībnieku tiesāšanās
         izdevumi, nav atlīdzināmi.
      
      Ar šādu pamatojumu Tiesa (otrā palāta) nospriež:
      Padomes 1988. gada 21. decembra Pirmās direktīvas 89/104/EEK, ar ko tuvina dalībvalstu tiesību aktus attiecībā uz preču zīmēm,
            4. panta 2. punkta d) apakšpunkts ir jāinterpretē tādējādi, ka agrākai preču zīmei jābūt plaši pazīstamai visā reģistrācijas
            dalībvalsts teritorijā vai nozīmīgā tās daļā.
      [Paraksti]
      * Tiesvedības valoda – spāņu.