CELEX: 62006CJ0017
Language: et
Date: 2007-09-11
Title: Euroopa Kohtu otsus (suurkoda), 11. september 2007.#Céline SARL versus Céline SA.#Eelotsusetaotlus: Cour d'appel de Nancy - Prantsusmaa.#Kaubamärgid - Esimese direktiivi 89/104/EMÜ artikli 5 lõige 1 punkt a ja artikli 6 lõige 1 punkt a - Registreeritud kaubamärgi omaniku õigus keelata kolmandal isikul kasutada kaubamärgiga identset tähist - Tähise kasutamine ärinimena, ettevõtte nimena ja sildina - Kolmanda isiku õigus kasutada oma nime.#Kohtuasi C-17/06.

Kohtuasi C‑17/06
      Céline SARL
      versus
      Céline SA
      (eelotsusetaotlus, mille on esitanud Cour d'appel de Nancy)
      Kaubamärgid – Esimese direktiivi 89/104/EMÜ artikli 5 lõike 1 punkt a ja artikli 6 lõike 1 punkt a – Registreeritud kaubamärgi omaniku õigus keelata kolmandal isikul kasutada kaubamärgiga identset tähist – Tähise kasutamine ärinime, ettevõtte nime ja sildina – Kolmanda isiku õigus kasutada oma nime
      Kohtuotsuse kokkuvõte
      1.        Õigusaktide ühtlustamine – Kaubamärgid – Direktiiv 89/104 – Kaubamärgi omaniku õigus keelata kolmandal isikul kasutada identsete
            kaupade jaoks kaubamärgiga identset tähist – Kaubamärgi kasutamine direktiivi artikli 5 lõike 1 punkti a tähenduses – Mõiste
      (Nõukogu direktiiv 89/104, artikli 5 lõike 1 punkt a)
      2.        Õigusaktide ühtlustamine – Kaubamärgid – Direktiiv 89/104 – Kaubamärgi omaniku õigus keelata kolmandal isikul kasutada identsete
            kaupade jaoks kaubamärgiga identset tähist – Ulatus
      (Nõukogu direktiiv 89/104, artikli 5 lõike 1 punkt a)
      3.        Õigusaktide ühtlustamine – Kaubamärgid – Direktiiv 89/104 – Kaubamärgi mõju piirangud
      (Nõukogu direktiiv 89/104, artikli 6 lõike 1 punkt a)
      1.        Kolmanda isiku poolt, kellele ei ole selleks luba antud, varasema kaubamärgiga identse ärinime, ettevõtte nime või sildi kasutamine
         kujutab endast „kasutamist kaupade ja teenuste puhul”, kui kasutamine toimub nende kaupade ja teenuste eristamiseks.
      
      Kasutamisega on tegemist siis, kui kolmas isik kannab kaupadele, mida ta turustab, oma ärinime, ettevõtte nime või silti kujutava
         tähise, või isegi kui tähist neile ei kanta, on tegemist kasutamisega juhul, kui kolmas isik kasutab seda tähist nii, et ta
         loob seose tähise, mis kujutab endast tema ärinime, ettevõtte nime või silti, ja tema poolt turustatavate kaupade või osutatavate
         teenuste vahel. Asjaomane mõiste ei sisalda seevastu kasutamist, mis piirdub äriühingu samasuse kindlakstegemisega või ettevõtte
         tähistamisega, kuna seda laadi kasutamise eesmärk ei ole iseenesest kaupade ja teenuste eristamine. Siseriikliku kohtu ülesanne
         on kontrollida, kas tähise kasutamine on käsitletav kasutamisena nende kaupade või teenuste puhul direktiivi artikli 5 lõike 1
         tähenduses.
      
      (vt punktid 20–24 ja resolutiivosa)
      2.        Esimese direktiivi 89/104 artikli 5 lõike 1 punkti a alusel saab keelata kolmandal isikul, kellele ei ole luba antud, kasutada
         registreeritud kaubamärgiga identset tähist kaupade või teenuste puhul, mis on identsed nendega, mille jaoks kaubamärk on
         registreeritud, üksnes juhul, kui see mõjutab kahjulikult või võib mõjutada kahjulikult registreeritud kaubamärgi ülesandeid,
         eelkõige selle peamist ülesannet tagada tarbijatele nende kaupade ja teenuste päritolu. Nii on see ka juhul, kui kolmas isik
         kasutab tähist oma kaupade või teenuste jaoks sellisel viisil, et tarbijad võivad seda tõlgendada nende kaupade või teenuste
         päritolu tähistavana. Siseriikliku kohtu ülesanne on kontrollida, kas sellise tähise kasutamine mõjutab kahjulikult või võib
         mõjutada kahjulikult kaubamärgi peamist ülesannet.
      
      (vt punktid 26–28 ja resolutiivosa)
      3.        Esimese direktiivi 89/104 artikli 6 lõike 1 punkti a kohaselt ei anna kaubamärk selle omanikule õigust keelata kolmandal isikul
         kasutada kaubandustegevuse käigus tema enda nime ja aadressi, kui ta kasutab neid kooskõlas ausa tööstus- või kaubandustavaga.
         Siseriikliku kohtu ülesanne on kontrollida nimetatud tingimuse järgimist, arvestades esiteks seda, millisel määral asjaomane
         avalikkus või märkimisväärne osa sellest mõistab kolmanda isiku nime kasutamist tema poolt kui sidet kolmanda isiku kaupade
         või teenuste ja kaubamärgi omaniku või kaubamärgi kasutamise õigust omava isiku vahel, ja teiseks seda, millisel määral kolmas
         isik oleks pidanud sellest teadlik olema. Hindamisel peab samuti arvesse võtma seda, et tegemist on kaubamärgiga, millel on
         teatud maine liikmesriigis, kus kaubamärk on registreeritud ja kus taotletakse selle kaitsmist, ning et kolmas isik võib sellest
         kasu saada oma kaupade või teenuste turustamisel.
      
      (vt punktid 30, 34, 35 ja resolutiivosa)
EUROOPA KOHTU OTSUS (suurkoda)
      11. september 2007 (*)
      
      Kaubamärgid – Esimese direktiivi 89/104/EMÜ artikli 5 lõike 1 punkt a ja artikli 6 lõike 1 punkt a – Registreeritud kaubamärgi omaniku õigus keelata kolmandal isikul kasutada kaubamärgiga identset tähist – Tähise kasutamine ärinime, ettevõtte nime ja sildina – Kolmanda isiku õigus kasutada oma nime
      Kohtuasjas C‑17/06,
      mille ese on EÜ artikli 234 alusel Cour d’appel de Nancy (Prantsusmaa) 9. jaanuari 2006. aasta otsusega esitatud eelotsusetaotlus,
         mis saabus Euroopa Kohtusse 17. jaanuaril 2006, menetluses
      
      Céline SARL
      versus
      Céline SA,
      EUROOPA KOHUS (suurkoda),
      koosseisus: president V. Skouris, kodade esimehed P Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts ja R. Schintgen, kohtunikud
         A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, A. Borg Barthet, M. Ilešič (ettekandja), J. Malenovský, J.‑C. Bonichot ja T. von Danwitz,
      
      kohtujurist: E. Sharpston,
      kohtusekretär: üksuse juhataja M.‑A. Gaudissart,
      arvestades kirjalikus menetluses ja 7. novembril 2006 toimunud kohtuistungil esitatut,
      arvestades kirjalikke märkusi, mille esitasid:
      –        Céline SA, esindaja: advokaat P. de Candé, 
      –        Prantsuse valitsus, esindajad: G. de Bergues ja J.‑C. Niollet,
      –        Itaalia valitsus, esindaja: I. M. Braguglia, keda abistas avvocato dello Stato S. Fiorentino,
      
      –        Ühendkuningriigi valitsus, esindaja: V. Jackson, keda abistas barrister M. Tappin,
      
      –        Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: W. Wils,
      olles 18. jaanuari 2007. aasta kohtuistungil ära kuulanud kohtujuristi ettepaneku,
      on teinud järgmise
      otsuse
      1        Eelotsusetaotlus käsitleb nõukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese direktiivi 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide
         õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT 1989, L 40, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 92; edaspidi „direktiiv”) artikli 5 lõike 1
         tõlgendamist. 
      
      2        See taotlus esitati Céline SA ja Céline SARL vahelises kohtuvaidluses, mille esemeks oli viimatinimetatu poolt ärinime „Céline”
         ja sildi „Céline” kasutamine.
      
       Õiguslik raamistik
      3        Direktiivi artikkel 5 pealkirjaga „Kaubamärgiga antavad õigused” sätestab lõigetes 1, 3 ja 5:
      
      „1.      Registreeritud kaubamärk annab omanikule selle kasutamise ainuõiguse. Omanikul on õigus takistada kõiki kolmandaid isikuid
         kasutamast kaubandustegevuse käigus ilma tema loata:
      
      a)      kõiki kaubamärgiga identseid tähiseid kaupade või teenuste puhul, mis on identsed nendega, mille jaoks kaubamärk on registreeritud;
         
      
      b)      kõiki tähiseid, mille identsuse või sarnasuse tõttu kaubamärgiga ning identsuse või sarnasuse tõttu kaubamärgiga ja tähisega
         kaitstud kaupade või teenustega on tõenäoline, et üldsus võib need omavahel segi ajada või tekitada seoseid kaubamärgi ja
         tähise vahel. 
      
      […]
      3.      Lõigete 1 ja 2 alusel võib muu hulgas keelata järgmised toimingud:
      a)      tähise kandmine kaupadele või nende pakendile;
      b)      kõnealuse tähisega kaupade pakkumine, turuleviimine või ladustamine nimetatud otstarbel või kõnealuse tähisega teenuste pakkumine
         või osutamine;
      
      c)      kaupade importimine ja eksportimine kõnealuse tähise all; 
      d)      tähise kasutamine äridokumentidel või reklaamides. 
      […]
      5.      Lõigete 1–4 kohaldamine ei mõjuta ühegi liikmesriigi sätteid, mis käsitlevad kaitset tähise kasutamise vastu muul otstarbel
         kui kaupade ja teenuste eristamiseks, kui kõnealuse tähise põhjendamatu kasutamine kasutaks ebaõiglaselt ära või kahjustaks
         kaubamärgi eristatavust või mainet.”
      
      4        Direktiivi artikkel 6 pealkirjaga „Kaubamärgi mõju piirangud” näeb lõikes 1 ette: 
      
      „Kaubamärk ei anna selle omanikule õigust keelata kolmandatel isikutel kasutada kaubandustegevuse käigus:
      a)      oma nime ja aadressi; 
      […]
      kui kõnealune isik kasutab neid kooskõlas ausa tööstus- või kaubandustavaga.”
       Põhikohtuasi ja eelotsuse küsimus
      5        Céline SA on selle ärinime all 9. juulil 1928 asutatud äriühing, mille peamine tegevusala on rõivatoodete ja moeaksessuaaride
         valmistamine ning turustamine. 
      
      6        Nimetatud äriühing taotles 19. aprillil 1948 sõnamärgi CÉLINE (mille registreeringut on pidevalt uuendatud, viimati 6. märtsil
         1998) registreerimist kõigi kaupade jaoks, mis kuuluvad 15. juuni 1957. aasta märkide registreerimisel kasutatava kaupade
         ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti läbivaadatud ja parandatud kujul) klassidesse 1–42,
         eelkõige „rõivastele ja jalanõudele”. 
      
      7        Adrien Grynfogel registreeris 25. septembril 1950 registre du commerce et des sociétés de Nancy’s (Nancy kaubandus- ja äriregister)
         sildi „Céline” all meestele ja naistele valmisriideid müüva ettevõtte.
      
      8        Céline SARL väitis, et ta omandas õiguse kasutada Grynfogeli silti „Céline” selle ettevõtte hilisemate omanike vahendusel.
         See äriühing registreeriti kaubandus- ja äriregistris 31. jaanuaril 1992, et tegeleda valmisriiete, pesu, rõivaste, karusnahkade,
         riidekaupade ja erinevate aksessuaaride edasimüümisega nimetatud sildi all.
      
      9        Kui Céline SA sai sellest teada, esitas ta Céline SARL‑i vastu hagi, milles ta nõudis kaubamärgist CÉLINE tulenevaid õigusi
         rikkuva tegevuse ning ärinime „Céline” ja sildi „Céline” väärkasutamise näol kõlvatu konkurentsi lõpetamist ning tekitatud
         kahju hüvitamist. 
      
      10      Tribunal de grande instance de Nancy (Nancy piirkonnakohus) 27. juuni 2005. aasta otsusega rahuldati Céline SA kõik taotlused
         ja keelati Céline SARL‑il kasutada nime „Céline” ükskõik millisel viisil, üksi või koos teiste sõnadega, ükskõik millisel
         eesmärgil; Céline SARL‑i kohustati ka muutma ärinime ja võtma kasutusele nimi, mis ei tekitaks segiajamise tõenäosust varasema
         kaubamärgiga CÉLINE või sildiga „Céline”, ja maksma Céline SA‑le 25 000 eurot kahjuhüvitisena.
      
      11      Céline SARL esitas selle otsuse peale 4. juulil 2005 apellatsioonkaebuse Cour d’appel de Nancy’le (Nancy apellatsioonkohus),
         väites, et varasema kaubamärgiga identse tähise kasutamine ärinime või sildina ei kujuta endast kaubamärgiga seotud õiguste
         rikkumist, kuna ärinime ega ka sildi ülesanne ei ole eristada kaupu või teenuseid, ja et igal juhul ei põhjusta see avalikkuse
         hulgas segiajamise tõenäosust asjaomaste toodete päritolu osas, kuna Céline SA‑l on eriline seisund luksusrõivaste ja -aksessuaaride
         turul. 
      
      12      Cour d’appel de Nancy otsustas menetluse peatada ja esitada Euroopa Kohtule järgmise eelotsuse küsimuse: 
      
      „Kas direktiivi […] artikli 5 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et registreeritud sõnamärgi kasutamine kolmanda isiku poolt,
         kellele ei ole selleks luba antud, ärinime, ettevõtte nime või sildina identsete kaupade turustamisel kujutab endast nimetatud
         kaubamärgi kasutamist kaubandustegevuses, mida selle omanikul on õigus keelata oma ainuõiguse alusel?”
      
       Eelotsuse küsimus 
      13      Eelotsusetaotluse esitanud kohus küsib selle küsimusega sisuliselt, kas juhul, kui kolmas isik, kellele ei ole selleks luba
         antud, kasutab varasema kaubamärgiga identset tähist ärinime, ettevõtte nime või sildina kaupade turustamisel, mis on identsed
         nendega, mille jaoks kaubamärk on registreeritud, on tegu kasutamisega, mida kaubamärgi omanikul on õigus keelata direktiivi
         artikli 5 lõike 1 alusel.
      
       Direktiivi artikli 5 lõike 1 punkti a tõlgendamine
      14      Direktiivi artikli 5 lõike 1 esimese lause kohaselt annab registreeritud kaubamärk omanikule selle kasutamise ainuõiguse.
         Sama lõike punkti a alusel annab see ainuõigus omanikule õiguse takistada kolmandal isikul kasutada kaubandustegevuse käigus
         ilma tema loata kõiki kaubamärgiga identseid tähiseid kaupade või teenuste puhul, mis on identsed nendega, mille jaoks kaubamärk
         on registreeritud. Direktiivi muud sätted nagu näiteks artikkel 6 määratlevad kaubamärgi mõju teatavad piirangud. 
      
      15      Selleks et kaubamärgiomaniku kaitse liikmesriigiti ei erineks, on Euroopa Kohtu ülesanne anda ühtne tõlgendus direktiivi artikli 5
         lõikele 1, eriti selles mainitud mõistele „kasutamine” (Euroopa Kohtu 12. novembri 2002. aasta otsus C‑206/01: Arsenal Football
         Club, EKL 2002, lk I‑10273, punkt 45, ja 25. jaanuari 2007. aasta otsus kohtuasjas C‑48/05: Adam Opel, EKL 2007, lk I‑1017,
         punkt 17).
      
      16      Nagu tuleneb Euroopa Kohtu praktikast (eespool viidatud kohtuotsus Arsenal Football Club; 16. novembri 2004. aasta otsus kohtuasjas
         C‑245/02: Anheuser-Busch, EKL 2004, lk I‑10989, ja eespool viidatud kohtuotsus Adam Opel), võib registreeritud kaubamärgi
         omanik keelata kolmandal isikul kasutada kaubamärgiga identset tähist direktiivi artikli 5 lõike 1 punkti a alusel üksnes
         juhul, kui on täidetud kõik neli järgnevat tingimust: 
      
      –        kasutamine toimub kaubandustegevuse käigus;
      –        see toimub ilma kaubamärgiomaniku nõusolekuta;
      –        see toimub kaupade või teenuste puhul, mis on identsed nendega, mille jaoks kaubamärk on registreeritud, ja 
      –        see mõjutab kahjulikult või võib mõjutada kahjulikult registreeritud kaubamärgi ülesandeid, eelkõige peamist ülesannet tagada
         tarbijatele nende kaupade või teenuste päritolu.
      
      17      Vaidlust ei ole küsimuses, et põhikohtuasjas on käsitletava kaubamärgiga identse tähise kasutamine toimunud kaubandustegevuse
         käigus, mille eesmärk on majandusliku kasu teenimine, mitte erasfääris (vt analoogia alusel eespool viidatud kohtuotsused
         Arsenal Football Club, punkt 40, ja Adam Opel, punkt 18). 
      
      18      Samuti on selge, et selle tähise kasutamine toimus ilma põhikohtuasjas käsitletava kaubamärgi omaniku nõusolekuta. 
      
      19      Céline SARL vaidlustab seevastu selle, et ta on kasutanud käsitletava kaubamärgiga identset tähist „kaupade puhul” direktiivi
         artikli 5 lõike 1 punkti a tähenduses.
      
      20      Direktiivi artikli 5 ülesehitusest tuleneb, et tähise kasutamine kaupade ja teenuste puhul selle artikli lõigete 1 ja 2 tähenduses
         toimub nende kaupade ja teenuste eristamiseks, sellal kui sama artikli lõige 5 käsitleb „tähise kasutamis[t] […] muul otstarbel
         kui kaupade ja teenuste eristamiseks” (23. veebruari 1999. aasta otsus kohtuasjas C‑63/97: BMW, EKL 1999, lk I‑905, punkt 38).
      
      21      Ärinime, ettevõtte nime või sildi ülesanne ei ole iseenesest kaupade või teenuste eristamine (vt selle kohta 21. novembri
         2002. aasta otsus kohtuasjas C‑23/01: Robelco, EKL 2002, lk I‑10913, punkt 34, ja eespool viidatud kohtuotsus Anheuser-Busch,
         punkt 64). Ärinime eesmärk on tegelikult äriühingu samasuse kindlakstegemine, sellal kui ettevõtte nime või sildi ülesanne
         on tähistada ettevõtet. Seega, kui ärinime, ettevõtte nime või silti kasutatakse ainult äriühingu samasuse kindlakstegemiseks
         või ettevõtte tähistamiseks, ei saa seda pidada kasutamiseks „kaupade või teenuste puhul” direktiivi artikli 5 lõike 1 tähenduses.
         
      
      22      Kasutamisega „kaupade puhul” direktiivi artikli 5 lõike 1 tähenduses on seevastu tegemist siis, kui kolmas isik kannab kaupadele,
         mida ta turustab, oma ärinime, ettevõtte nime või silti kujutava tähise (vt selle kohta eespool viidatud kohtuotsused Arsenal
         Football Club, punkt 41, ja Adam Opel, punkt 20).
      
      23      Lisaks, isegi kui neile tähist ei kanta, on tegemist kasutamisega „kaupade või teenuste puhul” asjaomase sätte mõttes juhul,
         kui kolmas isik kasutab seda tähist nii, et ta loob seose tähise – mis kujutab endast tema ärinime, ettevõtte nime või silti
         – ja tema poolt turustatavate kaupade või osutatavate teenuste vahel. 
      
      24      Põhikohtuasjas peab eelotsusetaotluse esitanud kohus kontrollima, kas tähise „Céline” kasutamine Céline SARL‑i poolt on käsitletav
         kasutamisena nende kaupade puhul direktiivi artikli 5 lõike 1 tähenduses. 
      
      25      Lõpuks väidab Céline SARL, et avalikkus ei aja segi asjaomaste kaupade päriolu. 
      
      26      Nagu sedastatud käesoleva otsuse punktis 16, saab direktiivi artikli 5 lõike 1 punkti a alusel keelata kolmandal isikul, kellele
         ei ole luba antud, kasutada registreeritud kaubamärgiga identset tähist kaupade või teenuste puhul, mis on identsed nendega,
         mille jaoks kaubamärk on registreeritud, üksnes juhul, kui see mõjutab kahjulikult või võib mõjutada kahjulikult registreeritud
         kaubamärgi ülesandeid, eelkõige selle peamist ülesannet tagada tarbijatele nende kaupade ja teenuste päritolu.
      
      27      Nii on see ka juhul, kui kolmas isik kasutab tähist oma kaupade või teenuste jaoks sellisel viisil, et tarbijad võivad seda
         tõlgendada nende kaupade või teenuste päritolu tähistavana. Sellistel juhtudel võib asjaomase tähise kasutamine kahjustada
         kaubamärgi peamist ülesannet, kuna selleks, et kaubamärk võiks täita olulist rolli kahjustamata konkurentsi süsteemis, mille
         loomine ja säilitamine on EÜ asutamislepingu eesmärgiks, peab kaubamärk tagama, et kõiki sellega tähistatud kaupu toodetakse
         või teenuseid osutatakse nende kvaliteedi eest vastutava konkreetse ettevõtja kontrolli all (vt selle kohta eespool viidatud
         kohtuotsus Arsenal Football Club, punkt 48 ja seal viidatud kohtupraktika ning punktid 56–59). 
      
      28      Põhikohtuasjas on eelotsusetaotluse esitanud kohtu ülesanne kontrollida, kas tähise „Céline” kasutamine Céline SARL‑i poolt
         mõjutab kahjulikult või võib mõjutada kahjulikult registreeritud kaubamärgi ülesandeid, eelkõige selle peamist ülesannet.
         
      
       Direktiivi artikli 6 lõike 1 punkti a tõlgendamine 
      29      Väljakujunenud kohtupraktika kohaselt on Euroopa Kohtu ülesanne esitada eelotsusetaotluse esitanud kohtule kõik ühenduse õiguse
         tõlgendamise juhtnöörid, mida saab kasutada siseriikliku kohtu menetluses oleva kohtuasja lahendamisel, olenemata sellest,
         kas siseriiklik kohus neile oma küsimustes viitas või mitte (eespool viidatud kohtuotsus Adam Opel, punkt 31 ja seal viidatud
         kohtupraktika).
      
      30      Selles osas tuleb meenutada, et direktiivi artikli 6 lõike 1 punkti a kohaselt ei anna kaubamärk selle omanikule õigust keelata
         kolmandal isikul kasutada kaubandustegevuse käigus tema enda nime ja aadressi, kui ta kasutab neid kooskõlas ausa tööstus-
         või kaubandustavaga. 
      
      31      Euroopa Kohus on sedastanud, et see säte ei piirdu ainult füüsiliste isikute nimedega (eespool viidatud kohtuotsus Anheuser-Busch,
         punktid 77–80).
      
      32      Seega juhul, kui eelotsusetaotluse esitanud kohus leiab, et Céline SA‑l on õigus keelata direktiivi artikli 5 lõike 1 punkti a
         alusel Céline SARL‑il kastutada tähist „Céline”, ja selleks, et võimaldada asjaomasel kohtul tema menetluses olev kohtuvaidlus
         lahendada, tuleb uurida, kas põhikohtuasjas kõne all olevas olukorras on direktiivi artikli 6 lõike 1 punktiga a vastuolus
         see, kui kaubamärgiomanik keelab kolmandal isikul kasutada tema kaubamärgiga identset tähist ärinime või ettevõtte nimena.
      
      33      Euroopa Kohus on sedastanud, et „kooskõlas ausa tööstus- ja kaubandustavaga” kasutamise tingimus, nii nagu see on sätestatud
         direktiivi artikli 6 lõikes 1, väljendab sisuliselt kohustust tegutseda ausalt kaubamärgi omaniku seaduslike huvide suhtes
         (eespool viidatud kohtuotsus Anheuser-Busch, punkt 82). 
      
      34      Siinkohal tuleb rõhutada, et nimetatud ausa kasutamise tingimuse järgimise hindamisel tuleb arvestades esiteks seda, millisel
         määral asjaomane avalikkus või märkimisväärne osa sellest mõistab kolmanda isiku nime kasutamist tema poolt kui sidet kolmanda
         isiku kaupade või teenuste ja kaubamärgi omaniku või kaubamärgi kasutamise õigust omava isiku vahel, ja teiseks seda, millisel
         määral kolmas isik oleks pidanud sellest teadlik olema. Hindamisel peab samuti arvesse võtma seda, et tegemist on kaubamärgiga,
         millel on teatud maine liikmesriigis, kus kaubamärk on registreeritud ja kus taotletakse selle kaitsmist, ning et kolmas isik
         võib sellest kasu saada oma kaupade või teenuste turustamisel (eespool viidatud kohtuotsus Anheuser-Busch, punkt 83).
      
      35      Eelotsusetaotluse esitanud kohtu ülesanne on anda igakülgne hinnang kõigile asjakohastele põhikohtuasja asjaoludele, et hinnata
         eriti seda, kas Céline SARL konkureerib Céline SA‑ga ebaausalt (vt selle kohta eespool viidatud kohtuotsus Anheuser-Busch,
         punkt 84). 
      
      36      Arvestades eespool toodut, tuleb esitatud küsimusele vastata, et kui kolmas isik, kellele ei ole selleks luba antud, kasutab
         varasema kaubamärgiga identset tähist ärinime, ettevõtte nime või sildina kaupade turustamisel, mis on identsed nendega, mille
         jaoks see kaubamärk on registreeritud, kujutab see endast kasutamist, mida kaubamärgi omanikul on õigus keelata direktiivi
         artikli 5 lõike 1 punkti a alusel, juhul kui kaupade puhul on tegemist sellise kasutamisega, mis mõjutab kahjulikult või võib
         mõjutada kahjulikult kaubamärgi ülesandeid. 
      
      Niisuguses olukorras ei ole selline keeld vastuolus direktiivi artikli 6 lõike 1 punktiga a, v.a juhul, kui kolmas isik kasutab
         oma ärinime või ettevõtte nime kooskõlas ausa tööstus- ja kaubandustavaga. 
      
       Kohtukulud
      37      Kuna põhikohtuasja poolte jaoks on käesolev menetlus eelotsusetaotluse esitanud kohtus poolelioleva asja üks staadium, otsustab
         kohtukulude jaotuse siseriiklik kohus. Euroopa Kohtule märkuste esitamisega seotud kulusid, v.a poolte kohtukulud, ei hüvitata.
         
      
      Esitatud põhjendustest lähtudes Euroopa Kohus (suurkoda) otsustab:
      Kui kolmas isik, kellele ei ole selleks luba antud, kasutab varasema kaubamärgiga identset tähist ärinime, ettevõtte nime
            või sildina kaupade turustamisel, mis on identsed nendega, mille jaoks see kaubamärk on registreeritud, kujutab see endast
            kasutamist, mida kaubamärgi omanikul on õigus keelata nõukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese direktiivi 89/104/EMÜ kaubamärke
            käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta artikli 5 lõike 1 punkti a alusel, juhul kui kaupade puhul on tegemist
            sellise kasutamisega, mis mõjutab kahjulikult või võib mõjutada kahjulikult kaubamärgi ülesandeid. 
      Niisuguses olukorras ei ole selline keeld vastuolus direktiivi 89/104/EMÜ artikli 6 lõike 1 punktiga a, v.a juhul, kui kolmas
            isik kasutab oma ärinime või ettevõtte nime kooskõlas ausa tööstus- ja kaubandustavaga.
      Allkiri
      * Kohtumenetluse keel: prantsuse.