CELEX: 62009CC0048
Language: lv
Date: 2010-01-26 00:00:00
Title: Ģenerāladvokāta Mengozzi secinājumi, sniegti 2010. gada 26.janvārī. # Lego Juris A/S pret Iekšējā tirgus saskaņošanas biroju (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB). # Apelācija - Regula (EK) Nr. 40/94 - Kopienas preču zīme - Preces formas piemērotība tās kā preču zīmes reģistrācijai - Trīsdimensiju apzīmējuma, ko veido Lego klucīša augšējā virsma un divas sānu malas, reģistrācija - Minētās reģistrācijas atzīšana par spēkā neesošu, pamatojoties uz uzņēmuma, kas tirgo tādas pašas formas un izmēru spēļu klucīšus, pieteikumu - Minētās regulas 7. panta 1. punkta e) apakšpunkta ii) daļa - Apzīmējums, ko veido vienīgi preces forma, kura vajadzīga tehniska rezultāta iegūšanai. # Lieta C-48/09 P.

ĢENERĀLADVOKĀTA Paolo Mengoci [PAOLO MENGOZZI] SECINĀJUMI,
      
      sniegti 2010. gada 26. janvārī 1(1)
      
      Lieta C‑48/09 P
      Lego Juris A/S
      pret
      Iekšējā tirgus saskaņošanas biroju (ITSB)
      un
      MEGA Brands
      Apelācija – Kopienas preču zīme – Lego klucīša formā esoša trīsdimensiju preču zīme – Lūgums atcelt tiesību aktu – Kopienas preču zīmes atzīšana par daļēji spēkā neesošuI –    Ievads
      1.        “Dzīvības Lego”. Ar šādu virsrakstu pirms dažiem mēnešiem vācu iknedēļas izdevumā DIE ZEIT parādījās jaunai zinātnes nozarei – “sintētiskajai bioloģijai” veltīts raksts (2). Salīdzinājums ar plaši pazīstamo konstruēšanas rotaļlietu veikts tāpēc, ka, lai no mikrobiem radītu organismus, piemēram,
         mākslīgos proteīnus, zinātnieki rīkojas tāpat, kā bērns rīkotos ar savu Lego kasti: vispirms tiek apkopoti klucīši (pētnieka gadījumā biobricks jeb standartizēti ģenētiskie fragmenti), kuru skaits jau pārsniedz trīs tūkstošus; pēc tam tiek atlasīti tie, kuri atbilst vēlamajām jaunās šūnas īpašībām, un noslēgumā DNS fragmenti tiek ievietoti cita subjekta šūnas ģenētiskajā
         mantojumā, lai “dotu dzīvību” topošajam organismam.
      
      2.        Ar šo apelācijas sūdzību Lego Juris apstrīd Pirmās instances tiesas 2008. gada 12. novembra spriedumu lietā Lego Juris/ITSB (3). Nav jāizvērtē vaļasprieka labās īpašības, jo tā izglītojošo, kā arī loģisko domāšanu un jaunradi rosinošo vērtību neviens
         neapstrīd, bet gan jāpārbauda, vai minētās tiesas veiktajā tiesību aktu par Kopienas preču zīmi un vienīgā šīs Tiesas judikatūras
         precedenta interpretācijā ir Dānijas uzņēmuma apgalvotās kļūdas.
      
      3.        Uzņēmums Lego un tā lielākais sāncensis MEGA Brands strīdas par to, vai kā preču zīmi ir iespējams reģistrēt strīdīgajai spēlei raksturīgā ķieģelīša fotogrāfisku attēlojumu,
         vai arī tā aprises ietver būtiskas klucīša formas īpašības, kurām to funkcionalitātes dēļ jāpaliek pieejamām jebkuram rotaļlietu
         ražotājam un kuru reģistrācija tādēļ ir aizliegta.
      
      II – Atbilstošais tiesiskais regulējums
      A –    Piemērojamie tiesību akti
      4.        Kopš 2009. gada 13. aprīļa Kopienas preču zīme galvenokārt tiek regulēta Regulā (EK) Nr. 207/2009 (4), taču šīs apelācijas sūdzības lietas izspriešanā ratione temporis joprojām ir piemērojamas Regulas (EK) Nr. 40/94 (5) tiesību normas.
      
      5.        Regulā Nr. 40/94 īpaša uzmanība pievēršama 4. pantam, kurā noteikts:
      
      “Kopienas preču zīme var tikt izveidota no visiem apzīmējumiem, ko var attēlot grafiski, jo īpaši no vārdiem – tostarp personvārdiem
         – modeļiem, burtiem, cipariem, preču vai to iepakojuma formas, ar nosacījumu, ka tās ir atšķiramas starp dažādu uzņēmumu precēm
         un pakalpojumiem [ka ar šo apzīmējumu palīdzību iespējams parādīt viena uzņēmuma preču un pakalpojumu atšķirību no citu uzņēmumu
         precēm un pakalpojumiem].”
      
      6.        Iepriekš minētās regulas 7. panta 1. punktā ir noteikts:
      
      “1.      Nereģistrē:
      a)      apzīmējumus, kas neatbilst 4. panta prasībām;
      b)      preču zīmes, kam nav atšķirīgu īpašību [atšķirtspējas];
      [..]
      e)      apzīmējumus, kas sastāv tikai un vienīgi no:
      i)      [..]
      ii)      preču formas, kura vajadzīga tehniska rezultāta iegūšanai; vai
      iii)      formas, kura precēm piešķir ievērojamu vērtību;
      [..].”
      7.        Minētā 7. panta 3. punktā savukārt ir noteikts:
      
      “3.      Šā panta 1. punkta b), c) un d) apakšpunktu nepiemēro, ja preču zīme tās izmantošanas rezultātā ir kļuvusi atšķirīga [ieguvusi
         atšķirtspēju] attiecībā uz precēm vai pakalpojumiem, par ko reģistrācija ir pieteikta.”
      
      B –    Judikatūra: spriedums lietā Philips (6)
      
      8.        Lai arī šīs Tiesas izskatāmo lietu izspriešanā piemērojamo tiesību izklāsts nemēdz ietvert izvilkumus no pašas spriedumiem,
         ievērojot, ka līdz šim ir bijis tikai viens šā strīda izspriešanai atbilstīgs nolēmums, noteiktos sprieduma lietā Philips punktos izdarīto secinājumu esamība šajā sadaļā ir pilnībā pamatota. Šajos apstākļos tā argumentu interpretācija zināmā mērā
         būtu pielīdzināma tiesību normai.
      
      9.        Lietā Philips strīds galvenokārt bija par Nīderlandes uzņēmuma konstruēta noteikta tipa elektriskā skuvekļa virsmas formas grafisku attēlojumu.
      
      10.      Tādējādi minētajā spriedumā Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta e) apakšpunkta ii) daļa tika nodēvēta par “pirmo [iepriekšēju]
         šķērsli”, kurš “var kavēt apzīmējuma, kas sastāv tikai no preces formas, reģistrāciju” (7).
      
      11.      Tajā tika arī norādīts, ka direktīvas (8) 3. panta 1. punkta e) apakšpunkta jēga (ratio) ir izvairīties no tā, ka preču zīmes tiesību aizsardzības rezultātā tās īpašniekam tiktu piešķirtas monopoltiesības uz tehniskiem
         risinājumiem vai preces funkcionālām īpašībām, ko patērētājs varētu vēlēties redzēt konkurentu precēs, un šādi novērst, ka
         aizsardzība, ko piešķir preču zīme, aptvertu ko vairāk nekā tikai apzīmējumus, kas ļauj atšķirt preci vai pakalpojumu no konkurentu
         piedāvātajām precēm vai pakalpojumiem, un būtu šķērslis šo pēdējo iespējai brīvi piedāvāt preces, kurās ietverti minētie tehniskie
         risinājumi vai funkcionālās īpašības, konkurējot ar preču zīmes īpašnieku (9).
      
      12.      Minētās tiesību normas mērķis tika vēl sīkāk precizēts ar piebildi, ka tā vērsta uz to, lai atteiktu tādu formu reģistrāciju,
         kuru būtiskās īpašības atbilst kādai tehniskai funkcijai tā, ka preču zīmei neatņemami piederīgā ekskluzivitāte ierobežotu
         konkurentu iespēju piedāvāt preci, kurā ietverta šāda funkcija (10) un kas “atbilst vispārējām interesēm, kuras prasa, lai formu, kuras pamata īpašības atbilst tehniskai funkcijai [..] visi
         varētu brīvi izmantot” (11).
      
      13.      Visbeidzot, tajā tika noteikts, ka minētajā lietā iztirzātā tiesību norma “atspoguļo leģitīmu mērķi neļaut privātpersonām
         izmantot preču zīmes reģistrāciju, lai iegūtu vai pagarinātu ekskluzīvas tiesības, kas attiecas uz tehniskiem risinājumiem” (12), un ka nekas minētās tiesību normas redakcijā neļauj secināt, ka to pašu tehnisko rezultātu sasniegt ļaujošu citu formu esamības
         dēļ varētu tikt nepiemērots tajā paredzētais pamatojums reģistrācijas atteikumam vai atzīšanai par spēkā neesošu (13).
      
      III – Lietas fakti
      14.      1996. gada 1. aprīlī uzņēmums, kura tiesību pārņēmēja ir Lego Juris A/S, Iekšējā tirgus saskaņošanas birojam (preču zīmes, paraugi un modeļi) (turpmāk tekstā – “ITSB”) iesniedza Kopienas preču
         zīmes reģistrācijas pieteikumu. Tas lūdza reģistrēt zemāk attēloto trīsdimensiju rotaļlietas ķieģelīti sarkanā krāsā:
      
      
      15.      Pieteikums attiecās uz Nicas nolīguma (14) 9. klasē (kurai šajā apelācijas sūdzībā nav nozīmes un kura tādēļ netiek sīkāk izklāstīta) un 28. klasē ietilpstošajām precēm
         ar īpašu norādi uz “spēlēm un rotaļlietām” šajā pēdējā kategorijā.
      
      16.      1999. gada 19. oktobrī tika piešķirtas pieprasītās rūpnieciskā īpašuma tiesības, taču pēc divām dienām – 1999. gada 21. oktobrī
         MEGA Brands, Inc. (turpmāk tekstā – “MEGA Brands”) priekštece lūdza šo reģistrāciju atzīt par spēkā neesošu saskaņā ar Regulas Nr. 40/94 51. panta 1. punkta a) apakšpunktu
         attiecībā uz 28. klasē ietilpstošajām “konstruēšanas rotaļlietām”. MEGA Brands uzskatīja, ka reģistrētā preču zīme esot pretrunā minētās regulas 7. panta 1. punkta a) apakšpunkta e) apakšpunkta ii) un
         iii) daļas un f) apakšpunkta absolūtajiem atteikuma pamatojumiem.
      
      17.      Anulēšanas nodaļa tajā norisošo procedūru apturēja līdz Tiesas nolēmuma pieņemšanai lietā Philips, kas notika 2002. gada jūnijā, un to atsāka 2002. gada 31. jūlijā. Uzskatīdama, ka strīdīgajā preču zīmē tikai un vienīgi
         esot atveidota kāda tehniska rezultāta iegūšanai vajadzīgā preces forma, Anulēšanas nodaļa 2004. gada 30. jūlijā saskaņā ar
         Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta e) apakšpunkta ii) daļu reģistrāciju attiecībā uz 28. klasē ietilpstošajām “konstruēšanas
         rotaļlietām” atzina par spēkā neesošu.
      
      18.      2004. gada 20. septembrī prasītāja minēto lēmumu pārsūdzēja ITSB Apelāciju padomēs, kuru prezidijs pēc virknes procesuālo
         darbību (15) veikšanas un pieteicējas lūguma lietu nodeva izskatīšanā Apelāciju paplašinātajai padomei (16).
      
      19.      Ar 2006. gada 10. jūlija lēmumu (17) Apelāciju paplašinātā padome apelācijas sūdzību noraidīja kā nepamatotu, jo uzskatīja, ka saskaņā ar Regulas Nr. 40/94 7. panta
         1. punkta e) apakšpunkta ii) daļu attiecībā uz 28. klasē ietilpstošajām “konstruēšanas rotaļlietām” konkrēto emblēmu reģistrēt
         nevarēja.
      
      20.      Tā noteica, ka atšķirtspējas iegūšana lietošanas ceļā saskaņā ar Regulas Nr. 40/94 7. panta 3. punktu neliedz piemērot tā
         paša tiesību akta 7. panta 1. punkta e) apakšpunkta ii) daļu (18). Tā norādīja, ka šīs pēdējās minētās tiesību normas mērķis ir aizliegt tādu formu reģistrāciju, kuru būtiskās īpašības ir
         vajadzīgas kādas tehniskas funkcijas izpildei, lai nodrošinātu, ka tās var brīvi izmantot visi, un ka šāds aizliegums formai
         esot piemērojams arī tad, ja tā iekļauj tik nenozīmīgu patvaļīgu aspektu kā krāsa (19). Tā noliedza, ka citu formu, ar kurām iespējams sasniegt to pašu tehnisko rezultātu, esamībai būtu kāda nozīme (20).
      
      21.      Turklāt Apelāciju paplašinātā padome norādīja, ka Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta e) apakšpunktā saistībā ar ii) daļu
         rodamais formulējums “tikai un vienīgi” nozīmē, ka formas vienīgajam mērķim jābūt sasniegt vēlamo tehnisko rezultātu un, ka
         tajā pašā tiesību normā esošais vārds “vajadzīga” norāda uz šādam tehniskajam rezultātam piemēroto formu, lai arī var pastāvēt
         citas šāda uzdevuma paveikšanai noderīgas formas (21). Tā arī norādīja, kuras strīdīgās formas īpašības tā uzskatīja par būtiskām (22), un izvērtēja to funkcionalitāti (23).
      
      IV – Tiesvedība Pirmās instances tiesā un pārsūdzētais spriedums
      22.      2006. gada 25. septembrī Lego Juris Pirmās instances tiesas kancelejā iesniedza prasības pieteikumu, kurā tika lūgts atcelt Apelāciju paplašinātās padomes lēmumu;
         tā izvirzīja vienu pamatu attiecībā uz Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta e) apakšpunkta ii) daļas (turpmāk tekstā arī –
         “strīdīgā tiesību norma”) pārkāpumu, kas tika sadalīts divās daļās, kurās tā apgalvoja attiecīgi minētās tiesību normas kļūdainu
         interpretāciju un strīdīgās preču zīmes priekšmeta kļūdainu vērtējumu.
      
      23.      Kopsavilkumā (24)Lego Juris pārmeta, ka Lielā padome neesot ņēmusi vērā iepriekš minētā 7. panta 1. punkta e) apakšpunkta ii) daļas patieso piemērošanas
         apjomu, jo tajā esot liegts reģistrēt nevis funkcionālā rakstura formas kā tādas, bet gan tikai apzīmējumus, ko veido “tikai
         un vienīgi” preču forma, kas ir “vajadzīga” tehniska rezultāta iegūšanai. Tā uzskatīja, ka, lai varētu piemērot šo tiesību
         normu, formai būtu jāpiemīt tikai funkcionālām īpašībām un ārienes atšķirtspējīgo īpašību maiņas rezultātā jāzaudē sava funkcionalitāte.
         Tā turklāt apgalvoja, ka piemērots kritērijs, pēc kura var noskaidrot, vai preču zīmes piešķiršana varētu radīt monopolstāvokli
         minētās tiesību normas izpratnē, ir alternatīvu tādu pašu tehnisko risinājumu ietverošu funkcionāli līdzvērtīgu formu esamība.
      
      24.      Turpinājumā prasītāja pirmajā instancē norādīja, ka strīdīgajā tiesību normā neesot liegts aizsargāt kā preču zīmi “industriālos
         dizainus [rūpnieciskos dizainparaugus]”, kurus varot reģistrēt kā preču zīmes pat tad, ja tie sastāv tikai no elementiem,
         kuriem ir kāda funkcija. Svarīgākais esot noskaidrot, vai aizsardzība radītu monopoltiesības uz attiecīgas formas tehniskiem
         risinājumiem vai funkcionālām īpašībām, vai arī konkurenti var pietiekami brīvi piemērot līdzīgu tehnisko risinājumu un izmantot
         analoģiskas īpašības.
      
      25.      Tomēr Pirmās instances tiesa tā neuzskatīja. Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta e) apakšpunkta ii) daļā esošos vārdus “tikai
         un vienīgi” (25) tā piedāvāja interpretēt, ievērojot sprieduma lietā Philips 79., 80. un 83. punktā ietverto formulējumu “pamata [būtiskas] īpašības, kas atbilst tehniskai funkcijai”. No minētā formulējuma
         tā secināja, ka, ja formas visas noteicošās īpašības atbilst kādai tehniskai funkcijai, nebūtisku īpašību, kurām nav nekādas
         tehniskas funkcijas, pievienošana neļauj minētajai formai izvairīties no šī absolūtā atteikuma pamatojuma piemērošanas.
      
      26.      Pirmās instances tiesa secināja, ka gan strīdīgajā tiesību normā, gan sprieduma lietā Philips 81. un 83. punktā ietvertais formulējums “[kura] vajadzīga tehniska rezultāta iegūšanai” nenozīmē, ka absolūts reģistrācijas
         atteikuma pamatojums būtu piemērojams tikai gadījumā, ja šī forma ir vienīgā, ar kuru varētu sasniegt vēlamo rezultātu. Tā
         atgādināja, ka iepriekš minētajā 81. punktā Tiesa bija noteikusi, ka, “[ja] pastāv citas formas, kas ļauj sasniegt to pašu
         tehnisko rezultātu, [ar to nevar] panākt, ka netiek piemērots reģistrācijas atteikuma [..] pamatojums”, un 83. punktā, ka
         “apzīmējuma reģistrācija, kas sastāv no [attiecīgas] formas, [ir izslēgta,] pat ja attiecīgo tehnisko rezultātu var sasniegt,
         izmantojot citas formas”. No šiem apgalvojumiem Pirmās instances tiesa secināja, ka, lai konstatētu šo absolūto reģistrācijas
         atteikuma pamatojumu, pietiek ar to, ka formas būtiskas īpašības ietver tehniski cēloņsakarīgas un vēlamā tehniskā rezultāta
         sasniegšanai pietiekamas īpašības tādējādi, ka tās varētu saistīt ar attiecīgo tehnisko rezultātu.
      
      27.      Tā arī noraidīja Lego Juris argumentus, ka būtiska nozīme esot apstāklim, ka pastāv citas līdzīgu tehnisko rezultātu sasniegt ļaujošas formas, ievērojot,
         ka sprieduma lietā Philips 81. un 83. punktā minētā apstākļa nozīmīgumu Tiesa bija noliegusi, formas, kurās izmantots cits “tehniskais risinājums”,
         nenošķirdama no tām, kurās izmantots tas pats “tehniskais risinājums”.
      
      28.      Turklāt Pirmās instances tiesa, pamatojoties, pirmkārt, uz sprieduma lietā Philips 78. punktu, kurā noteikts, ka strīdīgās tiesību normas ratio bija izvairīties no tā, ka preču zīmes piešķirto tiesību aizsardzības rezultātā tās īpašniekam tiktu piešķirtas monopoltiesības
         uz preces funkcionālajām īpašībām un kļūtu šķērslis konkurentu iespējai brīvi piedāvāt preces, kurās ietvertas minētās funkcionālās
         īpašības. Tā piebilda, ka nevar izslēgt, ka preces funkcionālās īpašības, kurām atbilstoši Tiesas viedoklim jābūt pieejamām
         arī konkurentiem, var īpaši piemist kādai konkrētai formai; un, otrkārt, uz minētā nolēmuma 80. punktu, kurā noteikts, ka
         strīdīgās tiesību normas mērķis atbilst vispārējām interesēm, atbilstoši kurām formu, kuras pamata īpašības atbilst kādai
         tehniskai funkcijai, varētu brīvi izmantot ikviens, Pirmās instances tiesa uzsvēra, ka mērķis attiecas nevis tikai uz attiecīgajā
         formā ietverto tehnisko risinājumu, bet gan uz pašu formu un tās būtiskajām īpašībām. Tādējādi, ja brīvi izmantojamai jābūt
         pašai formai ka tādai, Lego Juris apgalvotā formu, kurās izmantots cits “tehnisks risinājums”, nošķiršana no tām, kurās izmantots tāds pats “tehniskais risinājums”,
         nav pieļaujama.
      
      29.      Tādējādi Pirmās instances tiesa uzskata, ka Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta e) apakšpunkta ii) daļā tiek liegts reģistrēt
         ikvienu formu, kuru tās noteicošo pazīmju ziņā veido tikai preces forma, kas ir tehniski cēloņsakarīga un pietiekama vēlamā
         tehniskā rezultāta sasniegšanai, pat ja to var sasniegt ar citām formām. Tādējādi tā apstiprināja Apelāciju paplašinātās padomes
         veikto vērtējumu un noraidīja prasības vienīgā pamata pirmo daļu.
      
      30.      Otrā daļa savukārt tika sadalīta trīs iebildumos, no kuriem šajā apelācijas sūdzībā nozīme ir tikai diviem. Pirmais attiecas
         uz preču zīmes būtisko sastāvdaļu identificēšanas neesamību; otrais – uz kļūdām tās būtisko īpašību funkcionalitātes vērtējumā (26).
      
      31.      Pirmajā iebildumā prasītāja pārmet, ka Apelāciju paplašinātā padome neesot noteikusi strīdīgās formas pamatīpašības, proti,
         dizainu un pogu proporcijas, Lego klucīša funkcionālo raksturu izskatīdama tā kopumā, ieskaitot tādus noteiktus elementus kā mala ar iedobumu un sekundāras
         projekcijas, kuru aizsardzība netika lūgta. Tādēļ apstrīdētajā nolēmumā neesot ņemts vērā apstāklis, ka ar šādu preču zīmi
         prasītāja būtu varējusi iebilst pret līdzīga izskata, bet ne pret atšķirīga izskata konstruēšanas klucīšu reģistrācijas pieteikumiem,
         neatkarīgi no izmantot paredzētā tehniskā risinājuma.
      
      32.      Tā piebilda, ka attiecīgās formas būtiskās īpašības esot jāizsver no patērētāja skatījuma, nevis pamatojoties uz ekspertu
         veicamo tikai un vienīgi tehniska rakstura pārbaudi.
      
      33.      Attiecībā uz otro iebildumu par konkrēto īpašību funkcionalitāti, Lego Juris pārmeta, ka Apelāciju paplašinātā padome esot uzskatījusi, ka tās konkurentu izmantotajām alternatīvajām funkcionāli līdzvērtīgām
         konstrukcijām neesot nozīmes, lai arī tām ir nozīme, lai noskaidrotu, vai formas aizsardzības rezultātā tiktu radītas monopoltiesības
         uz kādu tehnisku risinājumu. Tai tika pārmests arī, ka formas funkcionalitātes izvērtējumā netika ņemta vērā agrāka patenta
         aizsardzība.
      
      34.      Visbeidzot, Lego Juris noliedza, ka, attiecīgo formu aizsargājot kā preču zīmi, tai būtu kādas monopoltiesības uz tehnisko risinājumu, jo, lai izmantotu
         attiecīgo tehnisko risinājumu, konkurentiem būtu jāatveido Lego klucīša forma.
      
      35.      Pirmās instances tiesa noraidīja arī atcelšanas vienīgā pamata otro daļu (27).
      
      36.      Pirmkārt, saistībā ar pirmo iebildumu tā noliedza, ka patērētāju uztverei būtu nozīme, ievērojot, ka nav iespējams, ka viņiem
         būtu vajadzīgās tehniskās zināšanas, lai pamatīpašības uztvertu adekvāti. Otrkārt, tā norādīja, ka Apelāciju paplašinātā padome
         esot pareizi konstatējusi visas šīs Lego ķieģelīša pamatīpašības, un citu īpašību ņemšana vērā tās lēmuma likumībai nekaitējot.
      
      37.      Kas attiecas uz otro iebildumu, Pirmās instances tiesa noraidīja prasītājas apgalvojumus par alternatīvo formu nozīmi, no
         jauna atsaucoties uz sprieduma lietā Philips 80. punktu, no kura tā secināja, ka formas funkcionalitātes izvērtējums jāveic neatkarīgi no citu formu esamības. Jautājumā
         par agrāko patentu pierādījuma spēku tā konstatēja, ka prasītājas apgalvojums ir nevietā, jo sava lēmuma 39. punktā Apelāciju
         paplašinātā padome bija īpaši norādījusi, ka apzīmējums jāaizsargā ar patentu un preču zīmi, pirmās no šīm rūpnieciskā īpašuma
         tiesībām minēdama tikai tāpēc, lai norādītu uz Lego klucīša būtisko īpašību (pamatpogu) apmēru.
      
      38.      Visbeidzot, jautājumā par apgalvojumu, ka, lai izmantotu to pašu tehnisko risinājumu, tās konkurentiem neesot vajadzīgs atdarināt
         Lego klucīša formu, Pirmās instances tiesa norādīja, ka šāds viedoklis esot balstīts uz kļūdainu izpratni, ka citu formu ar tādu
         pašu tehnisko risinājumu pieejamība liecinot par formas funkcionalitātes trūkumu, ko tā jau bija iepriekš atspēkojusi ar atsauci
         uz spriedumu lietā Philips, kurā noteikts princips, ka visiem jābūt pieejamai pašai funkcionālajai formai.
      
      39.      Tā kā netika atzīti neviens no Lego Juris apgalvojumiem, prasību atcelt tiesību aktu Pirmās instances tiesa noraidīja.
      
      V –    Tiesvedība Tiesā un lietas dalībnieku prasījumi
      40.      Lego Juris apelācijas sūdzība šīs Tiesas sekretariātā tika saņemta 2009. gada 2. februārī; un MEGA Brands un ITSB atbildes raksti tika saņemti attiecīgi [2009. gada] 15. un 23. aprīlī (28), nesaņemot ne replikas rakstu, ne atbildi uz repliku.
      
      41.      Lego Juris lūdz Tiesu atcelt pārsūdzēto spriedumu un nodot lietu atpakaļ Pirmās instances tiesai, piespriežot ITSB atlīdzināt tiesāšanās
         izdevumus.
      
      42.      ITSB un MEGA Brands lūdz apelācijas sūdzību noraidīt un piespriest apelācijas sūdzības iesniedzējai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.
      
      43.      2009. gada 10. novembra tiesas sēdē abu lietas dalībnieku un MEGA Brands pārstāvji izklāstīja savus mutvārdu apsvērumus un atbildēja uz virspalātas locekļu un ģenerāladvokāta uzdotajiem jautājumiem.
      
      VI – Apelācijas sūdzības vērtējums
      A –    Lietas dalībnieku nostāju kopsavilkums un mana vērtējuma izklāsts
      1)      Nostāju izklāsts
      44.      Savu apelācijas sūdzību uzņēmums Lego Juris pamato ar trīs iebildumiem, kuri īsumā izklāstīti turpinājumā un turklāt pēc būtības atbilst Pirmās instances tiesā izvirzītajiem.
      
      45.      Pirmkārt, apelācijas sūdzības iesniedzēja pārmet, ka apstrīdētajā spriedumā esot kļūdaini interpretēta Regulas Nr. 40/94 7. panta
         1. punkta e) apakšpunkta ii) daļa, kurā preču zīmju tiesību nodrošinātā aizsardzība ir liegta visām formām, kuras pilda kādu
         funkciju, neatkarīgi no minētajā normā noteiktajiem kritērijiem. Tā norāda, ka Pirmās instances tiesa esot atkāpusies no sprieduma
         lietā Philips, kurā “tehnisko risinājumu” Tiesa nošķīra no “tehniskā rezultāta”, pieejamības prasību saistot ar pirmo, lai neliktu konkurentiem
         gūt atšķirīgus risinājumus ar vienādu iznākumu; bet mudinot tos rast atšķirīgas formas, kurās izmantots tas pats risinājums.
         Šā pārpratuma rezultātā Pirmās instances tiesa esot noteikusi, ka visiem jābūt pieejamai pašai funkcionālajai formai, turpretim
         no sprieduma lietā Philips izriet, ka šāda pieejamība sagaidāma tikai attiecībā uz formas funkcionālajām īpašībām.
      
      46.      Otrkārt, Lego Juris pārmet, ka trīsdimensiju apzīmējumi būtisko īpašību noskaidrošanai apstrīdētajā spriedumā esot izmantoti nepareizi kritēriji.
         Preču zīmes tiesību reālas izmantošanas gadījumā “būtiskās īpašības” atbilstu “dominējošajiem un atšķirtspējīgajiem elementiem”,
         kuri jāvērtē no samērā informēta, uzmanīga un apdomīga vidusmēra patērētāja skatījuma (29). Savukārt Pirmās instances tiesa sprieduma 70. punktā izvairījās no šā patērētāja noteikuma, riņķveida argumentācijas [circulus in probando] ceļā funkcionālās īpašības noteikdama tieši no paša uzdevuma, ko pilda formas dažādās daļas.
      
      47.      Treškārt, Lego Juris pārmet, ka aplūkotajā spriedumā esot izmantoti kļūdaini funkcionalitātes kritēriji. Tā uzskata, ka šo kāda objekta noteiktas
         formas īpašības funkcionalitāti vislabāk varot pārbaudīt to izmainot; ja maiņas rezultātā funkcija nemainās, attiecīgā īpašība
         nav uzskatāma par funkcionālu. Šajā ziņā būtu jāņem vērā alternatīvās formas, jo tās apliecinātu, ka, piešķirot preču zīmi
         attiecībā uz kādu konkrētu formu, netiek radītas monopoltiesības, un tādēļ uz to neattiektos Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta
         e) apakšpunkta ii) daļā paredzētais absolūtais reģistrācijas aizliegums.
      
      48.      Gan ITSB, gan MEGA Brands noliedz visus apelācijas sūdzības iesniedzējas argumentus un apgalvo, ka pārsūdzētā sprieduma pamatojums un rezolutīvā daļa
         esot pareizi.
      
      2)      Mana vērtējuma izklāsts
      49.      Šajā apelācijas sūdzībā saimnieciskās darbības subjektiem jāizskaidro kritēriji, atbilstoši kuriem kā preču zīmes reģistrējamas
         preču formas, kuras atbilst to pildāmajām tehniskām funkcijām.
      
      50.      Nav šaubu, ka spriedumā lietā Philips tika noteikti strīdīgās tiesību normas interpretācijas principi, lai arī ar norādi uz direktīvu. Tomēr minētās lietas faktisko
         apstākļu dēļ nolēmums bija visnotaļ zīmīgs jautājumā par iespēju reģistrēt apzīmējumus, kurus veido funkcionālas formas. No
         sprieduma izriet, ka ir bijusi zināma vienprātība jautājumā par to, ka šā Nīderlandes uzņēmuma tirgotā elektriskā skuvekļa
         virsmas grafiskais attēlojums ir tikai un vienīgi funkcionāls.
      
      51.      Tiesas atbildē Anglijas Court of Appeal, kura attiecās tikai uz lietas faktiskajiem apstākļiem, tika īpaši norādīti iemesli, kuru dēļ emblēmas ar šādām īpašībām
         reģistrācija bija jāatsaka, bet uzņēmumiem tika sniegts gaužām maz norādījumu jautājumā par funkcionālu apzīmējumu reģistrāciju preču zīmju reģistros. Tiesību normas garam atbilstošajā spriedumā preču zīmju ar funkcionālām formām reģistrācija netika
         kategoriski izslēgta, tomēr netika arī atvieglota. Metaforiski izsakoties, Tiesa neaizvēra preču zīmju reģistrācijas biroju
         durvis funkcionālajiem apzīmējumiem, bet gan tās atstāja pusvirus; un šajā apelācijas sūdzībā jāizmēra šo pusatvērto durvju
         atstātās spraugas platums.
      
      52.      Faktiski Lego Juris pārmet, ka pārsūdzētajā spriedumā esot ne vien kļūdaini interpretēta Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta e) apakšpunkta
         ii) daļa (pirmais iebildums); bet arī tās klucīša jeb ķieģelīša funkcionālo īpašību noteikšanai izmantoti nepiemēroti interpretācijas
         kritēriji (otrais un trešais iebildums). Tādēļ apelācijas sūdzības izvērtējumā jāiedziļinās gan jautājumos pēc būtības, proti,
         iespējamajās interpretācijas kļūdās, gan citos metodoloģijas jautājumos, proti, modus operandi, lai novērtētu objektu īpašības un noteiktu to funkcionalitāti.
      
      53.      Tādējādi uzskatu, ka ir bijis tikai viens precedents; un šī apelācijas sūdzība ir otrā šīs Tiesas iespēja desmit gadu laikā
         noskaidrot strīdīgās tiesību normas neskaidrības, un tas pamato vēlmi sniegt atbildi, kas pārsniegtu apelācijas sūdzības iesniedzējas
         izvirzīto pamatu noteiktās robežas, pēc tam tos izvērtējot. Turklāt ceru tādējādi attaisnot jautājumā par funkcionālu apzīmējumu
         reģistrācijas prasībām šajā sarežģītajā jautājumā lielāku skaidrību nepacietīgi vēlošos uzņēmēju aprindu pamatoti lolotās
         cerības.
      
      B –    Par Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta e) apakšpunkta ii) daļas plašāku interpretāciju
      1)      Konsolidēti un pielaidīgāki interpretācijas norādījumi
      54.      Salīdzinot spriedumu lietā Philips ar vairāku valstu tiesu judikatūru, saskatu zināmu līdzību attiecīgo direktīvas transponēšanas tiesību normu interpretācijā,
         kā arī vairākas ievērojamas [un] visnotaļ daiļrunīgas viedokļu atšķirības jautājumā par vajadzību saskaņot funkcionālu preču
         zīmju reģistrācijas nosacījumus. Tā kā šai Tiesai iesniegtajos lietas dalībnieku procesuālajos rakstos tiek pētītas ASV preču
         zīmju tiesības, uzskatu par savu pienākumu uz tām atsaukties, jo tās var izrādīties noderīgas šajā lietā.
      
      55.      Jautājumā par līdzībām tiek vienprātīgi atzīts, ka Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta e) apakšpunkta ii) daļa, kā arī tai
         atbilstošās valstu tiesību normas ir balstītas uz divējādu premisu: pirmkārt, ka jānovērš preču tehnisko risinājumu monopolizēšana
         ar preču zīmju tiesībām, it īpaši, ja tie agrāk bijuši citu rūpnieciskā īpašuma tiesību aizsardzībā (30); otrkārt, ka preču zīmes nodrošinātā aizsardzība jānošķir no tās, kuru nodrošina citu veidu intelektuālais īpašums (31).
      
      56.      Lai viestu skaidrību, jāatgādina, ka spriedumā lietā Philips uz ceturto Court of Appeal prejudiciālo jautājumu sniegtās atbildes pamatā bija tieši šīs abas domas (32), kas tādējādi atbilda ģenerāladvokāta Ruisa‑Harabo Kolomera [Ruiz‑Jarabo Colomer] secinājumiem minētajā lietā (33).
      
      57.      Bet šis valstu un Kopienu preču zīmju tiesību kopīgais pamats nav bijis pietiekams, lai pilnībā saskaņotu tiesu praksi. Tādējādi,
         piemēram, pašā lietā Philips, kas attiecas uz katras attiecīgās dalībvalsts tiesām, Zviedrijas tiesas apgalvoja, ka forma uzskatāma par tikai un vienīgi
         funkcionālu, ja to pašu funkciju nevar paveikt ar nevienu citu, savukārt Anglijas tiesas izvēlējās apgalvot, ka Regulas Nr. 40/94
         7. panta 1. punkta e) apakšpunkta ii) daļai atbilstošajā valsts tiesību normā reģistrācija ir liegta visos gadījumos, kad
         galvenais iemesls, kāpēc preces forma ir tāda, kādu tiek lūgts reģistrēt kā preču zīmi, ir funkcija (34).
      
      58.      Iepriekšējā punktā minētie valstu tiesu nolēmumi ir senāki par šīs Tiesas spriedumu lietā Philips; tomēr dažkārt šķiet, ka valstu augstākās tiesas minētā sprieduma pamatojumu saīsina līdz minimumam, un tādēļ strīdīgās tiesību
         normas vai tai atbilstošās valsts tiesību normas aizliegums zaudē iedarbību, līdz ar to pieaugot grūtībām, ar kurām sastopas
         konkurenti, lai ienāktu objekta, kura funkcionālo formu ir izdevies reģistrēt, tirgū (35).
      
      59.      Šīs viedokļu atšķirības pamatā, iespējams, ir apstāklis, ka spriedumā lietā Philips, lai arī varēja izmantot stingrāku kritēriju, saskaņā ar kuru aizliegums būtu attiecināms tikai uz apzīmējumiem, kas sastāv
         tikai no funkcionālajām īpašībām, priekšroka tika dota pielaidīgākam kritērijam, kas aizliegumu ļautu attiecināt uz lielāku
         skaitu funkcionālu preču zīmju, pieprasot, lai “būtiskās īpašības” atbilstu kādai tehniskai funkcijai (36). Tomēr, šādi rīkojoties, tika ieviesta zināma nenoteiktība, kuras sekas tagad ir jūtamas.
      
      60.      Tādējādi ir saskatāmi draudi, ka šīs Tiesas sagatavotie vadošie norādījumi visās dalībvalstīs netiks ievēroti vienādi, un
         tādēļ uzskatu par lietderīgu meklēt papildu kritērijus, kas ļautu pamatīgāk izpētīt judikatūru, kura, vienīgajam precedentam
         esot spriedumam lietā Philips, ir pārmērīgi vērsta uz apzīmējumiem, kuri nav reģistrējami saskaņā ar Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta e) apakšpunkta
         ii) daļu. Šīs tiesību normas piemērošanas jomu vislabāk var noteikt, noskaidrojot arī gadījumus, kad gribētā preču zīme var
         tikt reģistrēta, lai arī tai tiek atzītas kādas funkcionālas īpašības.
      
      2)      Piedāvātā interpretācija
      61.      Vispirms jāprecizē, ka piedāvāju nevis judikatūras maiņu, bet gan tikai dažus galvenokārt metodoloģiskus paskaidrojumus, ievērojot,
         ka spriedumā lietā Philips noteiktie principi ir pareizi (37), proti: pirmkārt, ka iepriekš jau minētais Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta e) apakšpunkta ii) daļas pamatā esošais divējādais
         ratio, kas īsumā var tikt izklāstīts kā “pretmonopolizēšanas” un dažādu rūpnieciskā īpašuma tiesību stingras savstarpējas nošķiršanas
         kritēriji; otrkārt, ka strīdīgajā tiesību normā tiek liegts reģistrēt formas, kuru būtiskās īpašības atbilst kādai tehniskai funkcijai (38); un, visbeidzot, ka apliecinājums tam, ka pastāv citas formas, kas ļauj sasniegt to pašu tehnisko rezultātu, neliedz piemērot
         minētajā tiesību normā noteikto absolūto pamatojumu reģistrācijas atteikumam vai atzīšanai par spēkā neesošu (39).
      
      62.      Tomēr šis izklāsts jāpapildina ar zināmiem metodoloģiskiem norādījumiem attiecībā uz minētās tiesību normas piemērošanu; manuprāt,
         Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta e) apakšpunkta ii) daļas piemērošanas procesā ir pat līdz trīs posmiem (40).
      
      a)      Pirmais posms
      63.      Iestādei, kurai jāpārbauda absolūtais [reģistrācijas atteikuma] vai spēkā neesamība pamatojums, sākumā jānoskaidro tai reģistrēt
         pieteiktās formas svarīgākie elementi. Šajā posmā vadošais norādījums, kurš jāievēro, iegūst izšķirošu nozīmi.
      
      64.      Tā kā vēl nav jānoskaidro, vai apzīmējumam piemīt atšķirtspēja, bet gan vienīgi jākonkretizē tā galvenās īpašības, secīgi
         jāpārbauda ikviens no šīs preču zīmes atveidojumā izmantotajiem elementiem (41). Atšķirībā no atšķirtspējas novērtējuma kopiespaidu vērā var arī neņemt, ja vien, piemēram, vienkārša objekta gadījumā par
         būtiskām uzskata visas tā formu veidojošās īpašības.
      
      65.      No 7. panta 1. punkta e) apakšpunkta ii) daļas redakcijas izriet, ka jānoskaidro formas būtiskās īpašības un tās jāsaista
         ar tehnisko rezultātu, lai novērtētu, vai šo īpašību un minētā tehniskā rezultāta starpā ir vajadzīgā saistība. Tādējādi šajā
         kontekstā šo būtisko aspektu noskaidrošanu veic nevis, lai pārbaudītu, vai apzīmējums spēj pildīt preču zīmes pamatfunkciju
         garantēt ar to apzīmēto preču izcelsmes identitāti (42), bet gan lai novērtētu tā vajadzību saistībā ar tehnisko rezultātu, kura pazīmes arī ir precīzi jānosaka.
      
      66.      Tādēļ šajā sākumposmā patērētāja skatījumam nav nozīmes, jo, kā norādīts spriedumā lietā Philips (43), noskaidrots tiek tikai iepriekšējs priekšnosacījums, kuram pakārtoti tikai un vienīgi preces formā esoši apzīmējumi un kura neizpildes gadījumā var tikt liegta
         to reģistrācija; jautājums par atšķirtspējas esamību, kura noskaidrošanā saskaņā ar judikatūru allaž tiek ņemts vērā lietotāja
         viedoklis (44), vēl netiek noskaidrots.
      
      67.      Visbeidzot, pirmajā posmā atliek vēl noskaidrot katras konstatētās būtiskās īpašības funkcionalitāti. Šīs funkcionalitātes
         piedēvēšana savukārt ir saistīta ar metodikas problēmām. Protams, ka nav iespējams balstīties uz vienkāršiem pieņēmumiem vai
         vispārinājumiem, kas izriet no ikdienas dzīves pieredzes (45); attiecībā uz precēm, kuras bijušas aizsargātas ar patentu vai dizainparaugu, šo rūpnieciskā īpašuma tiesību reģistrācijas
         apliecībām pievienotie paskaidrojumi parasti rada vienkāršu, tomēr arī ļoti spēcīgu pieņēmumu, ka objekta formas pamatīpašības
         pilda tehnisku funkciju, kā jau norādījusi Apelāciju paplašinātā padome, citēdama ASV Augstākās tiesas judikatūru lietā TrafFix (46). Citos gadījumos vienmēr var izmantot eksperta pakalpojumus.
      
      68.      No šā funkcionalitātes izvērtējuma rezultāta ir atkarīgs procedūras turpinājums: ja, no vienas puses (A hipotēze), visas reģistrācijai
         pieteiktās formas noteicošās pazīmes pilda tehnisku funkciju, pašu formu uzskata par funkcionālu un tās reģistrāciju atsaka
         vai, ja tā jau ir tikusi reģistrēta, to atceļ; šajā gadījumā izvērtējums noslēdzas pirmajā posmā. Turpretim, ja, no otras
         puses, (B hipotēze) ne visas šīs īpašības ir funkcionālas, tiek pāriets uz otro posmu.
      
      b)      Otrais posms
      69.      Otrajā posmā iestāde, kurai jāpārbauda preču zīme, sastopas ar formu, no kuras pamatīpašībām tikai dažas ir daļēji funkcionālas.
         Sprieduma lietā Philips stingra izpratne liegtu piemērot Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta e) apakšpunkta ii) daļu, ievērojot, ka tā 84. punktā
         ir aizliegts reģistrēt apzīmējumus, kas sastāv tikai no preču formas, “[..] ja tiek pierādīts, ka šīs formas pamata īpašības
         izriet tikai no tehniskā rezultāta”. Tomēr joprojām uzskatu, ka minētais spriedums ir pārmērīgi saistīts tika un vienīgi ar
         lietas faktiskajiem apstākļiem.
      
      70.      Faktiski, izsverot abas Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta e) apakšpunkta ii) daļas pamatā esošās premisas, proti, ka tā
         “atspoguļo leģitīmu mērķi neļaut [..] [izmantot preču zīmes reģistrāciju], lai iegūtu vai pagarinātu ekskluzīvas tiesības,
         kas attiecas uz tehniskiem risinājumiem” (47), un lai funkcionālo formu “visi varētu brīvi izmantot” (48); uzskatu, ka šajā gadījumā, kad ir gan funkcionālas, gan nefunkcionālas noteicošās īpašības, minētā tiesību norma ir jāpiemēro.
      
      71.      Izvērtējums gluži vienkārši kļūst sarežģītāks.
      
      72.      Rodas vajadzība noskaidrot, vai preču zīmes piešķiršana liedz konkurentiem izmantot ar attiecīgo emblēmu aizsargāt paredzētās
         būtiskās funkcionālās īpašības, jo tādā gadījumā kā šeit aprakstītais ir visnotaļ iespējams, ka vairāki vai daudzi no šiem
         funkcionālajiem aspektiem vai tie visi ir vajadzīgi sāncenšiem tirgū, piemēram, lai nodrošinātu to attiecīgo preču savstarpēju
         savietojamību ar reģistrēt gribētās funkcionālas formas īpašnieka precēm. Tā kā šāds iznākums būtu klajā pretrunā sprieduma
         lietā Philips postulātiem, paredzu divas iespējamas alternatīvas.
      
      73.      Pirmajā preču zīmes tiesības attiecas tikai uz būtiskiem un atšķirtspējīgiem nefunkcionāliem elementiem. Tādējādi, piemēram,
         viena no atmiņas karšu (49) daļām nepārprotami kalpo, lai pieslēgtos datoram vai citai ierīcei, un otra, lai arī pildot kādu tehnisku funkciju, var un
         arī mēdz būt izdaiļota īpašā, estētiskākā formā. Neuzskatu, ka kaut kas liegtu piešķirt šīm USB zibatmiņām preču zīmes, lai arī tikai attiecībā uz dizainparaugu ietverošo
         daļu, jo otra vienmēr saglabā savu funkcionalitāti. Tomēr ITSB būtu jāpadara sava reģistrācijas prakse elastīgāka, sekmējot
         atteikšanās paziņojumus (“disclaimer”), jo tas neizmanto Regulas Nr. 207/2009 37. panta 2. punktā (50) piešķirtās pilnvaras, stingri piemērojot šīs Tiesas judikatūrā nenoteiktu principu (51), ka attiecībā uz apzīmējumiem ar vairākām sastāvdaļām nevar pieprasīt aizsardzību vienīgi kādai no tām (52). Lai arī minētās veida zibatmiņas karšu ražotāji lūgtu aizsardzību attiecībā uz estētisko elementu, preču zīmes pieteikuma
         attēlā pat nepievienojot pieslēgumam paredzēto daļu, preču zīmei būtu mazāka iedarbība, jo iespējams, ka patērētājs to neatpazītu
         kā USB zibatmiņas sastāvdaļu, tādējādi mazinot ražotāja interesi iegūt preču zīmi.
      
      74.      Šī grūtība mani mudina piedāvāt otru alternatīvu. Ievērojot strīdīgās tiesību normas pamatā esošo konkurences aizsardzības
         mērķi, apzīmējuma, kuru daļēji veido funkcionāli elementi, izvērtējums būtu jāpakārto nosacījumam, ka rūpnieciskā īpašuma
         tiesību piešķiršanas rezultātā konkurenti netiks nostādīti ar savu apzīmējumu reputāciju nesaistītā ievērojami nelabvēlīgākā
         stāvoklī (53). Šajā posmā būtu jāsalīdzina pārējās ar tirgu saderīgās iespējas, kā to neatlaidīgi pieprasa apelācijas sūdzības iesniedzēja.
         Šajā alternatīvā šoreiz neiedziļinoties, būtu jānorāda, ka aizstājošo formu vērtējums būtu jāveic, ņemot vērā savietojamību
         un pieejamības prasību, kas iemieso arī Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta e) apakšpunkta ii) daļas pamatā esošās vispārējās
         intereses.
      
      c)      Trešais posms
      75.      Visbeidzot, šiem šķēršļiem esot pārvarētiem ar atteikšanās paziņojumiem vai pārliecību par formas nekaitīgumu konkurencei,
         iestādes, kurām jānoskaidro šā jauktā tipa formas funkcionalitāte un kuras parasti ir preču zīmju birojs vai tiesa, kas izskata
         pretprasību par atzīšanu par spēkā neesošu, nonāk trešajā posmā, kurā tiek noskaidrots, vai preču zīmei (formai) piemīt atšķirtspēja.
         Šajā posmā saskaņā ar judikatūru (54) ir nozīme apzīmējuma kopiespaidam, patērētāja skatījumam un precēm vai pakalpojumiem, kam tas pieteikts.
      
      76.      Turklāt joprojām spēkā ir Regulas Nr. 40/94 7. panta 3. punkts, kurā funkcionālas formas īpašniekam ir aizliegts atsaukties
         uz atšķirtspējas iegūšanu lietošanas ceļā (55). Šajā ziņā, pirmkārt, uzskatu, ka šajā tiesību normā paredzētās iespējas neattiecināšana uz funkcionālām formām atbilst likumdevēja
         vēlmei novērst, ka šo iespēju baudītu objekts, kurš bijis aizsargāts ar patentu vai dizainparaugu. Tādējādi, līdzko šīs citas
         rūpnieciskā īpašuma tiesības ir beigušās, visnotaļ iespējams, ka it īpaši tādām novatoriskām precēm kā Lego patērētāja skatījumā jau piemīt tas, kas parastos apstākļos būtu uzskatāms par “atšķirtspēju”, jo patenta vai dizainparauga
         derīguma termiņa laikā tās bijušas vienīgās attiecīgā veida preces (56); otrkārt, Tiesa ir noteikusi, ka Kopienu likumdevēja nodoms bija piešķirt Kopienas preču zīmju aizsardzību tikai tām preču
         zīmēm, kuras atšķirtspēju agrākas izmantošanas rezultātā bija ieguvušas pirms reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas (57). Tādēļ ar disclaimer iegūtas preču zīmes īpašnieks nekad nevarētu atsaukties uz Regulas Nr. 40/94 7. panta 3. punktā paredzēto iespēju, lai aizsardzību
         paplašināti attiecinātu arī uz būtiskiem funkcionāliem aspektiem.
      
      C –    Sekas attiecībā uz šo apelācijas sūdzību
      77.      Pamatvilcienos esot iezīmētai Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta e) apakšpunkta ii) daļas plašākai interpretācijai, jāizpēta
         tās nozīme Lego Juris vienīgajā apelācijas sūdzības pamatā izvirzīto iebildumu izvērtējumā.
      
      78.      Jau tagad vēlos norādīt, ka Pirmās instances tiesas pārsūdzētajā spriedumā paveiktais man šķiet gluži labs un atbilstošs spriedumam
         lietā Philips; proti, tā ir izvērtējusi Lego Juris apgalvojumus ar piesardzību, uz tiem sniedzot juridiski nevainojamas atbildes, un tādēļ, ievērojot, ka mans vērtējums pilnībā
         atspēko Lego Juris iebildumus, pietiks ar to vien, ka pievērsīšos attiecīgo pārmetumu būtībai, līdz ar to gan manu apelācijas sūdzības iesniedzējas
         argumentu atspēkojumu nepadarot ne par mata tiesu vājāku.
      
      1)      Par pirmo iebildumu, kas balstīts uz Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta e) apakšpunkta ii) daļas nepareizu interpretāciju
      79.      Apelācijas sūdzībā, kura nav gluži bez zināmas neskaidrības, apstrīdētajam spriedumam tiek pārmesta kļūda, kas liedz preču
         zīmju tiesību piešķirto aizsardzību visām funkcionālajām formām, neatkarīgi no tā, vai tās atbilst strīdīgās tiesību normas
         kritērijiem. Tiek pārmests, ka Pirmās instances tiesa esot atkāpusies no sprieduma lietā Philips, kurā esot ļauts reģistrēt šādas formas citu, lai arī atšķirīgu, tomēr līdzvērtīgu formu esamības gadījumā. Šajā sakarā būtu
         kļūdaini apgalvot, ka funkcionālai formai kā tādai jāpaliek pieejamai visiem, jo spriedumā lietā Philips šāda pieejamība tika paredzēta tikai attiecībā uz formas funkcionālajām īpašībām.
      
      80.      Šādai pārsūdzētā sprieduma izpratnei nepiekrītu.
      
      81.      Lai arī spriedumu lietā Philips, kā arī strīdīgo tiesību normu interpretēdama visnotaļ radoši, apelācijas sūdzības iesniedzēja kļūdās.
      
      82.      Pirmkārt, kā norāda MEGA Brands, plašajiem apcerējumiem par iedomātajām atšķirībām starp “tehnisku risinājumu” un “tehnisku rezultātu” nav pamata nedz iepriekš
         minētajā spriedumā, nedz Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta e) apakšpunkta ii) daļā. Pirmās instances tiesa to pareizi norādīja
         pārsūdzētā sprieduma 40. punktā, atsaucoties uz sprieduma lietā Philips 81. un 83. punktu, kuros “tehnisks risinājums” netiek nošķirts no “tehniska rezultāta”.
      
      83.      Otrkārt, no sprieduma lietā Philips 80. un 83. punkta izriet, ka strīdīgās tiesību normas vispārējo interešu mērķim vajadzīgs, lai funkcionālas formas varētu
         brīvi izmantot visi, un to funkcionalitātes novērtējumā alternatīvas netiek ņemtas vērā. Tādēļ nekas neliecina, ka pārsūdzētajā
         spriedumā Pirmās instances tiesa būtu kļūdaini piemērojusi tiesības.
      
      84.      Atļaujos atgriezties pie iepriekšējā sadaļā piedāvātās Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta e) apakšpunkta ii) daļas interpretācijas.
      
      85.      Iepriekš jau esmu norādījis, ka spriedums lietā Philips attiecās tikai uz lietas faktiskajiem apstākļiem, kā iznākumā šī Tiesa ieņēma pārliecinošu nostāju. Faktiskajiem apstākļiem
         ir izšķiroša nozīme arī šajā lietā.
      
      86.      Tādējādi apstrīdētā sprieduma 75. punktā tika konstatēts, ka ITSB Apelāciju paplašinātā padome Lego klucīša vispusīga vērtējuma iznākumā ir secinājusi, ka funkcionālas īpašības piemīt ikvienai rotaļlietas detaļai. Šajos apstākļos,
         kas atbilst manu interpretācijas norādījumu pirmajam posmam, bija sagaidāms, ka minētā Kopienu iestāde atteiktu Lego Juris pieteiktā apzīmējuma reģistrāciju, ievērojot, ka tikai un vienīgi ar klucīša funkciju saistītajām prasībām atbilda nevis
         tikai tā būtiskās īpašības, bet gan pats klucītis kopumā, un šajos apstākļos uz nākamo manas interpretācijas posmu nav jāpāriet
         (A hipotēze) (58).
      
      87.      Ievērojot, ka spriedums lietā Philips vismaz iztirzātajos punktos ir skaidrs, un ņemot vērā Lego klucīša funkcionalitātes izvērtējumu, ko suverēni veikusi Apelāciju paplašinātā padome un nav mainījis pārsūdzētais spriedums,
         ne arī, apgalvojot faktu un pierādījumu sagrozīšanu, šajā Tiesā apstrīd apelācijas sūdzības iesniedzēja, atliek vien apstiprināt
         Pirmās instances tiesas veikto Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta e) apakšpunkta ii) daļas interpretāciju un noraidīt šo
         iebildumu.
      
      2)      Par otro iebildumu, kas pamatots ar trīsdimensiju preču zīmes būtisko īpašību nepareizu noteikšanu
      88.      Ar šo pārmetumu Lego Juris būtībā apgalvo, ka būtisko īpašību vērtējums esot jāveic, ņemot vērā patērētāja skatījumu, ko Pirmās instances tiesa nedarīja,
         to darīt īpaši atteikdamās sava sprieduma 70. punktā.
      
      89.      Sekojot manis piedāvātajai interpretācijai, šo iebildumu nebūtu grūti noraidīt, jo atbilstoši izklāstītajiem metodoloģiskajiem
         norādījumiem funkcionālām preču zīmēm piemītošās atšķirtspējas noskaidrošana notiek tikai trešajā posmā (59). Jau iepriekšējā iebilduma iztirzājumā esmu norādījis, ka, ievērojot secinājumu, ka funkcionāls ir viss Lego klucītis, ne ITSB Apelāciju paplašinātajai padomei, ne Pirmās instances tiesai nākamajos posmos nebija jāiejaucas.
      
      90.      Tomēr arī pat tad, ja manai nostājai netiek piekrists, uzskatu, ka Lego Juris pārmetums ir visādā ziņā nepieņemams. Proti, sprieduma lietā Philips 76. punktā Tiesa noteica, ka minētajā lietā iztirzātais absolūtais reģistrācijas atteikuma pamatojums bija “pirmais [iepriekšējs]
         šķērslis”; tādēļ tā izvērtējumā nav jāvadās pēc tiem pašiem norādījumiem, kas jāievēro, vērtējot dominējošos un atšķirtspējīgos
         elementus, kuri jānosaka, lai noskaidrotu preču izcelsmes norādes funkciju patērētāja skatījumā, un tas atšķiras no formas
         būtisko elementu noteikšanas.
      
      91.      Faktiski, ja Lego Juris arguments tiktu izvērsts līdz galam, vidusmēra patērētāja, kā tas parasti aprakstīts šīs Tiesas judikatūrā, kritērijs būtu
         jāpiemēro arī attiecībā uz Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta f) apakšpunktu, kas nozīmētu, ka “vispārpieņemtus morāles
         principus” vai “sabiedrisko kārtību” nāktos vērtēt no lietotāja viedokļa.
      
      92.      Šāda iznākuma bezjēdzība rodas tāpēc, ka nav ņemta vērā premisa, ka dažādie Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punktā noteiktie
         reģistrācijas atteikuma iemesli atbilst atšķirīgām likumdevēja rūpēm, jo katram no tiem ir savs normatīvais spēks atbilstoši
         kritērijiem, kuri visos reģistrācijas atteikuma/spēkā neesamības gadījumos var būt vienādi, bet kuriem nav katrā ziņā tādiem
         jābūt. Šajā lietā minētās tiesību normas e) apakšpunkta ratio esot tik attālinātam no preču zīmes pamatfunkcijas, atšķirībā no tās b) apakšpunkta (atšķirtspēja), vidusmēra patērētāja kritērijs
         nav pieņemams.
      
      93.      Tādēļ, vēlēdamās atšķirtspējas izvērtēšanā parasti piemērojamos kritērijus attiecināt uz būtiskajiem formas elementiem, lai
         noteiktu to funkcionalitāti, kas, kā apstrīdētajā spriedumā pareizi noteikusi Pirmās instances tiesa, konstatējama objektīvi,
         apelācijas sūdzības iesniedzēja kļūdās. Tādēļ jānoraida ir arī otrais iebildums.
      
      3)      Par trešo iebildumu, kas pamatots uz kļūdainu funkcionalitātes kritēriju izmantošanu
      94.      Savā trešajā iebildumā Lego Juris atbalsta salīdzinošās metodes izmantošanu formas īpašību funkcionalitātes noteikšanā. No vienas puses, tā uzstāj, ka, lai
         noteiktu šo noteicošo īpašību funkcionalitāti, tās esot jāmaina un par tādām jāatzīst gadījumā, ja izmaiņas rezultātā funkcija
         paliek nemainīga. Šajā sakarā tā apgalvo, ka svarīga esot alternatīvo formu esamība, kas apliecinātu, ka preču zīme attiecībā
         uz kādu konkrētu formu nerada monopoltiesības, un uz to neattiecas šajā apelācijas sūdzībā apspriestais absolūtais reģistrācijas
         atteikuma pamatojums.
      
      95.      Nepārliecina arī šī apelācijas sūdzības iesniedzējas argumentācija.
      
      96.      Saskaņā ar manu Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta e) apakšpunkta ii) daļas metodoloģisko interpretāciju apstrīdētā sprieduma
         kritika ir nevietā. Lai arī esmu atzinis alternatīvo formu salīdzināšanas iespējamo nozīmi, lai novērtētu konkurences stāvokli,
         šo salīdzinošo vērtējumu esmu atlicis līdz otrajam posmam; tajā tam ir jēga, lai noskaidrotu, vai monopoltiesības, kas ar
         preču zīmi tiek piešķirtas attiecībā uz preci ar noteiktām funkcionālām īpašībām, var izskaust sāncensību tirgū. Kā jau esmu norādījis, līdzko ir konstatēta Lego detaļas funkcionalitāte kopumā, nākamie posmi nav jāuzsāk.
      
      97.      Turklāt, ievērojot spriedumu lietā Philips un strīdīgo tiesību normu, redzams Lego Juris pārsūdzētajam spriedumam piedēvētās kļūdas pretrunīgums. Minētā sprieduma 81.–84. punktā ir skaidri un gaiši noteikts, ka
         “[pierādot], ka pastāv citas formas, kas ļauj sasniegt to pašu tehnisko rezultātu, [nevar] nepiemērot pamatojumus reģistrācijas
         atteikumam vai atzīšanai par spēkā neesošu, kas ietverti [strīdīgajā normā]”, kura, nepieļaujot tikai un vienīgi tehniska rezultāta sasniegšanai vajadzīgā formā esošu apzīmējumu reģistrēšanu, ir pilnā mērā piemērojama attiecībā uz Lego ķieģelīti, kurš pilnībā atzīts par funkcionālu. Tādēļ tā nevarēja savā labā atsaukties uz paša sprieduma lietā Philips noteikto, jo tas attiecās tikai uz būtiskajām īpašībām, ievērojot, ka par funkcionālām atzītas visas, proti, gan būtiskās, gan nebūtiskās klucīša īpašības; šādā gadījumā alternatīvas
         nav jāizskata, ievērojot, ka ar preču zīmi, kas tiktu piešķirta, forma tiktu monopolizēta vienmēr.
      
      98.      Ievērojot iepriekš izklāstīto, uzskatu, ka trešais iebildums ir nepamatots un gluži tāpat kā abi iepriekšējie ir jānoraida.
         Tādēļ, esot noraidītiem visiem iebildumiem, vienīgais apelācijas sūdzības pamats nav apmierināms.
      
      VII – Par tiesāšanās izdevumiem
      99.      Tā kā šajā apelācijas sūdzībā nav apmierināms neviens no Lego Juris prasījumiem, saskaņā ar Tiesas Reglamenta 122. panta pirmo daļu saistībā ar 69. panta 2. punkta pirmo daļu iepriekš minētajam
         uzņēmumam jāatlīdzina arī šajā apelācijas tiesvedībā radušies tiesāšanās izdevumi.
      
      VIII – Secinājumi
      100. Ņemot vērā iepriekš izklāstītos apsvērumus, ierosinu Tiesai:
      
      1)         noraidīt apelācijas sūdzību, ko Lego Juris iesniegusi par Pirmās instances tiesas astotās palātas 2008. gada 12. novembra spriedumu lietā T‑270/06;
      
      2)         piespriest apelācijas sūdzības iesniedzējai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.
      1 –	Oriģinālvaloda – spāņu.
      
      2 –	Maier, J. Lego des Lebens. DIE ZEIT. 2009. gada 30. jūlijs, Nr. 32, 27. lpp.
      
      3 –	Spriedums lietā T‑270/06 (Krājums, II‑3117. lpp.).
      
      4 –	Padomes 2009. gada 26. februāra Regula (EK) Nr. 207/2009 par Kopienas preču zīmi (OV L 78, 1. lpp.), kas ir spēkā kopš
         dienas, kura norādīta ar šo zemsvītras piezīmi papildinātajā punktā.
      
      5 –	Padomes 1993. gada 20. decembra Regula (EK) Nr. 40/94 (OV 1994, L 11, 1. lpp.), grozījumi kurā izdarīti ar Padomes 1994. gada
         22. decembra Regulu (EK) Nr. 3288/94, ieviešot Urugvajas raundā noslēgtās vienošanās (OV L 349, 83. lpp.), un jaunākie grozījumi
         kurā izdarīti ar Padomes 2004. gada 19. februāra Regulu (EK) Nr. 422/2004 (OV L 70, 1. lpp.).
      
      6 –	2002. gada 18. jūnija spriedums lietā C‑299/99 (Recueil, I‑5475. lpp.).
      
      7 –	Sprieduma 76. punkts.
      
      8 –	Padomes 1988. gada 21. decembra Pirmā direktīva 89/104/EEK, ar ko tuvina dalībvalstu tiesību aktus attiecībā uz preču zīmēm
         (OV 1989, L 40, 1. lpp.; turpmāk tekstā – “direktīva”); šis pants ir Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta e) apakšpunkta ii) daļas alter ego.
      
      9 –	Sprieduma lietā Philips 78. punkts.
      
      10 –	Minētā sprieduma 79. punkts.
      
      11 –	Minētā sprieduma 80. punkts.
      
      12 –	Minētā sprieduma 82. punkts.
      
      13 –	Minētā sprieduma 81. punkts.
      
      14 –	1957. gada 15. jūnija Nolīgums par preču un pakalpojumu starptautisko klasifikāciju preču zīmju reģistrācijas vajadzībām
         tā pārskatītajā un grozītajā redakcijā.
      
      15 –	Pārsūdzētā sprieduma 9. un 10. punkts.
      
      16 –	Saskaņā ar Komisijas 1996. gada 5. februāra Regulas (EK) Nr. 216/96, ar ko paredz Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču
         zīmes, paraugi un modeļi) Apelācijas padomes procesuālos noteikumus (OV L 28, 11. lpp.), 1.b panta 3. punktu.
      
      17 –	ITSB Apelāciju paplašinātās padomes 2006. gada 10. jūlija lēmums lietā R 856/2004 G spēkā neesamības procedūrā starp MEGA Brands, Inc. un Lego Juris A/S.
      
      18 –	Minētā lēmuma 32. un 33. punkts.
      
      19 –	Tā paša lēmuma 34. un 36. punkts.
      
      20 –	Minētā lēmuma 58. punktā.
      
      21 –	Minētā lēmuma 60. punkts.
      
      22 –	Minētā lēmuma 54. un 55. punktā.
      
      23 –	Minētā lēmuma 41.–63. punktā.
      
      24 –	Pārsūdzētā sprieduma 27.–34. punkts.
      
      25 –	Tie rodami arī direktīvas 3. panta 1. punkta e) apakšpunkta otrajā ievilkumā. Šī tiesību norma ir jāmin tāpēc, ka tā tika
         interpretēta spriedumā lietā Philips.
      
      26 –	Pārsūdzētā sprieduma 51.–68. punkts.
      
      27 –	Pārsūdzētā sprieduma 70.–88. punkts.
      
      28 –	[2009. gada] 20. aprīļa telefakss.
      
      29 –	Ar atsauci uz 1998. gada 16. jūlija spriedumu lietā C‑210/96 Gut Springenheide un Tusky (Recueil, I‑4657. lpp., 31. punkts), kurā tika noteikts šis turpmākajā judikatūrā par preču zīmēm atkārtotais kritērijs.
      
      30 –	Vācijas tiesībās Hacker, F., “Als Marke Schutzfähige Zeichen – § 3”, no: Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. izd., Ķelne: Carl Heymanns, 2006, 85. lpp.; Spānijas tiesībās Marco Arcalá, L. A., “Artículo 5. Prohibiciones absolutas”,
         no: Bercovitz Rodríguez‑Cano, A. (red.), Comentarios a la Ley de Marcas, 2. izd., Pamplona: Thomson Aranzadi, 2008, I sējums, 204. lpp.; Francijas tiesībās Azéma, J./Galloux, J.‑Ch., Droit de la propriété industrielle, 6. izd., Parīze: Dalloz, 2006, 773. lpp.; ASV tiesībās Wong, M., “The aesthetic functionality doctrine and the law of trade-dress
         protection”, Cornell Law Review, 1998, 83. sējums, 1116. un 1154. lpp.
      
      31 –	Turpat; šis uzskats ir īpaši nostiprinājies Spānijas un Francijas tiesībās, kurās tiek norādīts, ka preču zīmju tiesību
         paplašināta attiecināšana uz patentu vai rūpniecisko dizainparaugu aizsardzību radītu attiecīgi “fraude de ley” [likuma apiešanu]
         un “abus de droit” [tiesību ļaunprātīgu izmantošanu].
      
      32 –	Konkrēti attiecīgi 79. un 82. punktā.
      
      33 –	It īpaši 30. un 39. punktā.
      
      34 –	Cornish, W./Llewelyn, D. Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights. 6. izd., Londona: Thomson Sweet & Maxwell, 2007, 710. lpp.
      
      35 –	Sprieduma lietā Philips pārlieki pielaidīga piemērošana Bundesgerichtshof [Vācijas Augstākajai tiesai] tiek pārmesta: Hildebrandt, U., Marken und andere Kennzeichen – Einführung in die Praxis, Ķelne: Carl Heymann, 2006, 109. un 110. lpp. Tomēr Vācijas Augstākā tiesa neļāva reģistrēt šajā prāvā apspriesto Lego klucīti, jo uzskatīja to par pilnībā funkcionālu, tādējādi izraisot Vācijā sākotnēji reģistrētās preču zīmes atcelšanu; Bundesgerichtshof, Paziņojums presei Nr. 158/2009 (http://juris.bundesgerichtshof.de /cgi‑bin/rechtsprechung).
      
      36 –	Sprieduma lietā Philips 79. punkts.
      
      37 –	Spriedumu lietā Philips allaž ir ņēmušas vērā Pirmās instances tiesa, ITSB un ar norādīto vilcināšanos arī dažādas valstu tiesas.
      
      38 –	Sprieduma lietā Philips 79. punkts.
      
      39 –	Sprieduma lietā Philips 81.–83. punkts.
      
      40 –	Mutatis mutandis iedvesmu gūstu no Vācijas tiesībām: Hacker, F., minēts iepriekš, 88. lpp.; un ASV tiesībām: McCormick, T., “Will TrafFix
         “Fix” the Splintered Functionality Doctrine?: TrafFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc.”, 40 Houston Law Review, (2003), 541. un 566. lpp.
      
      41 –	Šo apgalvojumu a contrario sensu secinu no 2007. gada 25. oktobra spriedumā lietā C‑238/06 P DeveleyHolding (Krājums, I‑9375. lpp., 82. punkts) apstiprinātā 2005. gada 30. jūnija sprieduma lietā C‑286/04 P Eurocermex/ITSB (Krājums, I‑5797. lpp., 22. un 23. punkts) un tajā minētās judikatūras.
      
      42 –	Šīs Tiesas pastāvīgā judikatūra; piemēram, 1978. gada 23. maija spriedums lietā 102/77 HoffmannLa-Roche/Centrafarm (Recueil, 1139. lpp., 7. punkts), 2002. gada 12. novembra spriedums lietā C‑206/01 Arsenal Football Club (Recueil, I‑10273. lpp., 47. punkts) un 2007. gada 26. aprīļa spriedums lietā C‑412/05 Alcon/ITSB (Krājums, I‑3569. lpp., 53. punkts).
      
      43 –	Tā 76. punktā.
      
      44 –	Piemēram, 2008. gada 8. maija spriedumā lietā C‑304/06 P Eurohypo/ITSB (Krājums, I‑3297. lpp., 67. punkts) un 2006. gada 22. jūnija spriedumā lietā C‑25/05 P Storck/ITSB (Krājums, I‑5719. lpp., 25. punkts).
      
      45 –	Kā trāpīgi norādīts Hacker, F., minēts iepriekš, 88. lpp.
      
      46 –	Tās lēmuma lietā Lego 40. punkts; TrafFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc, 532 U.S. 23(2001).
      
      47 –	Spriedums lietā Philips, 82. punkts.
      
      48 –	Sprieduma lietā Philips 80. punkts.
      
      49 –	Saukti arī “USB zibatmiņa” vai angļu valodā “pen drive”.
      
      50 –	Kurā pārņemts Regulas Nr. 40/94 38. panta 2. punktā noteiktais.
      
      51 –	Turklāt, ja pats likumdevējs paredz iespēju, ka preču zīmes piešķirtā aizsardzība nav paplašināti attiecināma uz apzīmējumu
         kopumā, ITSB ieņemtā nostāja ir ne visai pārliecinoša.
      
      52 –	Bender, A. Der Ablauf des Anmeldeverfahrens. No: Fezer, K.‑H., Handbuch der Markenpraxis – Band I Markenverfahrensrecht. Minhene: C. H. Beck, 2007, 585. lpp.
      
      53 –	ASV tiesībās to sauc par “significant non-reputation related disadvantage”; McCormick, T., minēts iepriekš, 567. lpp.
      
      54 –	2004. gada 29. aprīļa spriedums apvienotajās lietās C‑473/01 P un C‑474/01 P Procter & Gamble/ITSB (Recueil, I‑5173, 33. punkts), iepriekš minētais spriedums lietā Storck/ITSB, 25. punkts, un iepriekš minētais spriedums lietā Eurohypo/ITSB, 67. punkts.
      
      55 –	Iepriekš minētais spriedums lietā Philips, 57. punkts, un 2007. gada 20. septembra spriedums lietā C‑371/06 BenettonGroup (Krājums, I‑7709. lpp., 24.–27. punkts).
      
      56 –	Šajā ziņā skat. arī Hildebrandt, U., minēts iepriekš, 110. lpp.
      
      57 –	2009. gada 11. jūnija spriedums lietā C‑542/07 P Imagination Technologies/ITSB (Krājums, I‑0000. lpp., 44. punkts).
      
      58 –	Šo secinājumu 68. punkts.
      
      59 –	Skat. iepriekš 75. punktu.