CELEX: 62002CC0112
Language: sv
Date: 2003-09-11
Title: Förslag till avgörande av generaladvokat Tizzano föredraget den 11 september 2003. # Kohlpharma GmbH mot Bundesrepublik Deutschland. # Begäran om förhandsavgörande: Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen - Tyskland. # Fri rörlighet för varor - Läkemedel - Import - Begäran om godkännande för försäljning genom det förenklade förfarandet - Gemensamt ursprung. # Mål C-112/02.

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKATANTONIO TIZZANO föredraget den 11 september 2003(1)
         Mål C-112/02 Kohlpharma GmbH mot Förbundsrepubliken Tyskland (begäran om förhandsavgörande från Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Tyskland))
            Artiklarna 28 EG och 30 EG  –  Läkemedel  –  Godkännande för försäljning  –  Parallellimport
            
      
         
        1.       Genom beslut av den 14 mars 2002 har Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (delstaten Nordrhein-Westfalen),
      Tyskland (nedan kallad Oberverwaltungsgericht), med stöd av artikel 234 EG ställt en fråga till domstolen om tolkningen av
      artiklarna 28 EG och 30 EG. Den hänskjutande domstolen har särskilt hänvisat till det fall där en farmaceutisk specialitet,
      som importerats från en medlemsstat i vilken godkännande för försäljning har utfärdats för den, har tillverkats på grundval
      av samma verksamma substans med vilken en farmaceutisk specialitet tillverkas för vilken godkännande av försäljning har utfärdats
      i importmedlemsstaten. Oberverwaltungsgericht har i förhållande till detta fall frågat huruvida den behöriga myndigheten i
      den sistnämnda staten kan vägra att, till den importerade farmaceutiska specialiteten, utvidga det godkännande för försäljning
      som beviljats den andra specialiteten enbart på grund av att de två farmaceutiska specialiteterna inte har ett gemensamt ursprung,
      eller huruvida denna myndighet enligt artiklarna 28 EG och 30 EG kan vägra att utfärda ett sådant godkännande för försäljning
      endast om det efter lämpliga kontroller finns grund att betvivla att sagda farmaceutiska specialiteter har andra terapeutiska
      effekter eller inte ger samma garantier om ofarlighet för hälsan.
      
      
      I –  Tillämpliga bestämmelser  
      
        2.       Enligt artikel 28 EG skall som bekant kvantitativa importrestriktioner samt åtgärder med motsvarande verkan vara förbjudna
      mellan medlemsstaterna. Enligt artikel 30 EG är sådana restriktioner dock tillåtna om de grundas på hänsyn till intresset
      att skydda människors hälsa och liv och inte utgör ett medel för godtycklig diskriminering eller innefattar en förtäckt begränsning
      av handeln mellan medlemsstaterna.
      
      
        3.       Enligt artikel 3 i direktiv 65/65/EEG
         			(2)
         		 (nedan kallat direktiv 65/65) får en farmaceutisk specialitet saluföras i en medlemsstat endast om den ansvariga myndigheten
      i medlemsstaten givit tillstånd till försäljningen.
      
      
        4.       Artikel 4 i direktivet innehåller ingående bestämmelser om det förfarande, den dokumentation samt de uppgifter som är nödvändiga
      för att godkännande för försäljning skall kunna meddelas.
      
      
        5.       Direktiv 65/65 har senare upphävts och ersatts av direktiv 2001/83
         			(3)
         		 (nedan kallat direktiv 2001/83).
      
      
        6.       Enligt artikel 6.1 i direktiv 2001/83 får ett läkemedel, på motsvarande sätt som enligt artikel 3 i direktiv 65/65, saluföras
      i en medlemsstat endast om den ansvariga myndigheten i den nämnda staten meddelat godkännande för försäljning eller om ett
      centraliserat godkännande har meddelats i enlighet med förordning (EEG) nr 2309/93
         			(4)
         		.
      
      
        7.       I artiklarna 8–11 i direktiv 2001/83 anges, på motsvarande sätt som i artikel 4 i direktiv 65/65, det förfarande, den dokumentation
      och de uppgifter som är nödvändiga för att godkännande för försäljning skall beviljas.
      
      
        8.       I artikel 10.1 i direktiv 2001/83 föreskrivs särskilt, med undantag från artikel 8.3 i, i samma direktiv, att den som ansöker
      om godkännande för försäljning ”inte [skall] åläggas att lägga fram resultat av toxikologiska och farmakologiska undersökningar
      eller resultat av kliniska prövningar om han kan visa ... att läkemedlet i allt väsentligt överensstämmer med ett läkemedel
      som under minst sex år varit tillåtet för försäljning inom gemenskapen i enlighet med gemenskapens gällande bestämmelser och
      som säljs inom den medlemsstat där ansökan inlämnats ...”.
      
      
      II –  Bakgrund och tolkningsfråga 
      
        9.       Bolaget Chiesi Farmaceutici SpA (nedan kallat Chiesi) saluför i Italien läkemedlet Jumex, som tillverkas med samma verksamma
      substans, selegilinhydroklorid, som Movergan, som är ett läkemedel som saluförs i Tyskland av det tyska bolaget Orion Pharma
      GmbH (nedan kallat Orion). I båda fallen kommer den verksamma substansen från ett och samma företag, det ungerska företaget
      Chinoin. Medan Orion får leveranser av den verksamma substansen (direkt eller genom det finska bolaget Orion Corp.) med stöd
      endast av ett leveransavtal med Chinoin, får Chiesi sina leveranser av denna substans med stöd av ett licensavtal med det
      sistnämnda företaget.
      
      
        10.     Mot bakgrund av att den verksamma substansen i de ovannämnda läkemedlen är identisk begärde bolaget Kohlpharma GmbH (nedan
      kallat Kohlpharma), som har för avsikt att importera Jumex till Tyskland, att Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte
      (förbundsinstitutet för läkemedel och medicinska produkter) till denna produkt skulle utvidga det försäljningstillstånd som
      redan beviljats Movergan med avseende på Förbundsrepubliken Tysklands territorium.
      
      
        11.     Bundesinstitut har dock avslagit denna begäran och åberopat domen i målet Smith & Nephew och Primecrown
         			(5)
         		 som jag skall återkomma till mer utförligt i det följande. Av denna dom framgår, enligt Bundesinstitut, att villkoret för
      att till en importerad farmaceutisk specialitet utvidga ett godkännande för försäljning som redan beviljats en annan farmaceutisk
      specialitet i importstaten är att de två farmaceutiska specialiteterna skall ha ett gemensamt ursprung, det vill säga att
      producenterna av specialiteterna i fråga ingår i samma koncern eller åtminstone tillverkar specialiteterna på grundval av
      avtal med samma licensgivare. Detta villkor uppfylls inte i förevarande fall, eftersom bolagen Chiesi och Orion inte ingår
      i samma koncern, och eftersom endast det förstnämnda företaget är knutet till Chinoin genom ett licensavtal.
      
      
        12.     Kohlpharma överklagade detta beslut till Oberverwaltungsgericht och hävdade att kravet på ett gemensamt ursprung inte är ett
      nödvändigt villkor för att till en farmaceutisk specialitet som importerats från en medlemsstat utvidga ett godkännande för
      försäljning som i den importerande staten redan beviljats en i allt väsentligt identisk farmaceutisk specialitet.
      
      
        13.     Då Oberverwaltungsgericht anser att det inte är klart huruvida Bundesinstitut, under omständigheterna i förevarande fall,
      kan vägra att till Jumex utvidga det godkännande för försäljning som Movergan omfattas av på Förbundsrepubliken Tysklands
      territorium, har den vilandeförklarat målet och med begäran om ett förhandsavgörande till domstolen ställt följande fråga:
      ”Är det motiverat enligt artikel 30 EG eller enligt någon annan gemenskapsrättslig bestämmelse att den behöriga tyska myndigheten
      i strid med artikel 28 EG hindrar parallellimport av ett läkemedel genom att vägra att godkänna läkemedlet genom det förenklade
      förfarandet, trots att myndigheten därvid för det första utgår från att det läkemedel som skall importeras (Jumex) – avseende
      vilket bolaget Chiesi Farmaceutici SpA har erhållit godkännande i Italien vad gäller den medicinskt verksamma substansen selegilinhydroklorid
      – är identiskt med det i handeln i Tyskland befintliga läkemedlet (Movergan) – från Orion Pharma GmbH, som har erhållit godkännande
      för försäljning i Tyskland, – varvid den medicinskt verksamma substansen i läkemedlet har levererats till den italienska firman
      av den i Ungern baserade tillverkarfirman på grundval av ett licensavtal, medan substansen direkt eller via Finland har levererats
      till den tyska firman endast på grundval av ett leveransavtal (supply agreement) med Orion Corp. Finland, och för det andra
      inte – vare sig avseende den medicinskt verksamma substansen i läkemedlet eller andra ämnen som enligt dess mening i kvalitativt
      eller kvantitativt hänseende skiljer sig åt – uttryckligen har gjort gällande att de båda läkemedlen inte skulle vara identiska,
      och särskilt inte att de inte tillverkats på grundval av samma formel och med användning av samma beståndsdelar eller att
      de har olika terapeutiska verkningar?”
      
      
      III –  Förfarande vid domstolen  
      
        14.     Kohlpharma och kommissionen har ingivit skriftliga yttranden till domstolen. Dessa parter och den tyska regeringen har deltagit
      i den muntliga förhandlingen som ägt rum den 13 mars 2003.
      
      
      IV –  Rättslig bedömning 
      
        15.     Den hänskjutande domstolen har med denna fråga i huvudsak begärt att domstolen skall klargöra huruvida den behöriga myndigheten
      i importmedlemsstaten – när en farmaceutisk specialitet, som importerats från en medlemsstat och för vilken i denna stat godkännande
      för försäljning har utfärdats, är tillverkad på grundval av samma verksamma substans som en farmaceutisk specialitet, som
      omfattas av ett godkännande för försäljning i den importerande medlemsstaten – kan vägra att till den förstnämnda specialiteten
      utvidga det godkännande för försäljning som den andra specialiteten omfattas av endast på grund av att sagda farmaceutiska
      specialiteter inte har ett gemensamt ursprung.
      
      
      A –  Domstolens tillämpliga rättspraxis 
      
        16.     Såväl den hänskjutande domstolen – i sin motivering till tolkningsfrågan – som de berörda parterna har – i målet vid den nationella
      domstolen och i sina yttranden till domstolen – utförligt hänvisat till domstolens tillämpliga rättspraxis. Jag anser det
      därför vara lämpligt att börja med att sammanfatta denna rättspraxis.
      
      
        17.     Särskilt domen i målet Smith & Nephew och Primecrown och domen i målet Rhône-Poulenc och May & Baker är av central betydelse
      för detta mål.
         			(6)
         		 Domstolen skulle i båda målen besvara frågan om villkoren enligt gemenskapsrätten för meddelande av godkännande för försäljning
      i samband med parallellimport av läkemedel.
      
      
        18.     I målet Smith & Nephew och Primecrown hade den hänskjutande domstolen begärt att domstolen skulle fastställa på vilka villkor
      en farmaceutisk specialitet som omfattas av ett godkännande för försäljning som meddelats i en medlemsstat i enlighet med
      direktiv 65/65 i en annan medlemsstat kan omfattas av ett godkännande för försäljning som i den sistnämnda staten har beviljats
      för en annan farmaceutisk specialitet.
      
      
        19.     Domstolen har för det första fastställt att direktiv 65/65 primärt har till syfte ”att säkerställa att folkhälsan värnas när
      en farmaceutisk specialitet skall saluföras. Detta skall ske genom medel som inte får hindra utvecklingen av farmaceutiska
      specialiteter eller handeln med läkemedel inom gemenskapen”. Därför är det motiverat att inge alla de handlingar och uppgifter
      som enligt direktivet krävs för att ett godkännande för försäljning skall kunna meddelas för att värna om folkhälsan ”enbart
      med avseende på farmaceutiska specialiteter som saluförs för första gången på en marknad” (punkterna 19 och 20 i domen i målet
      Smith & Nephew och Primecrown).
      
      
        20.     Enligt domstolen kan ”en farmaceutisk specialitet som redan omfattas av ett TS [tillstånd att saluföra] i en medlemsstat,
      när import av denna specialitet till en annan medlemsstat utgör parallellimport i förhållande till en farmaceutisk specialitet
      som redan omfattas av ett TS i denna andra medlemsstat” inte anses saluföras för första gången (punkt 21 i domen i målet Smith
      & Nephew och Primecrown).
      
      
        21.     Domstolen har vidare erinrat om att den i domen i målet De Peijper
         			(7)
         		 redan har fastställt att de behöriga myndigheterna i en medlemsstat av en importör av ett läkemedel, vilket regelmässigt
      saluförs i en annan medlemsstat, inte kan kräva alla de uppgifter som är nödvändiga för att kontrollera läkemedlets verkan
      och ofarlighet, om de förfogar över sådana uppgifter avseende ett läkemedel som ”i alla delar är identiskt” med det importerade
      läkemedlet ”eller som skiljer sig [från det sistnämnda] på ett sådant sätt att skillnaderna inte har någon som helst terapeutisk
      inverkan” (punkt 22 i domen i målet Smith & Nephew och Primecrown).
      
      
        22.     Domstolen har således påpekat att även om ”[d]e farmaceutiska specialiteter som var aktuella [i målet De Peijper] hade ...
      tillverkats av samma koncern och ... således [hade] gemensamt ursprung”, är de principer som fastställts i den domen även
      tillämpliga i en situation ”där fristående bolag producerar farmaceutiska specialiteter som har gemensamt ursprung genom att
      de har tillverkats till följd av avtal som har ingåtts med en och samme licensgivare” (punkterna 24 och 25 i domen i målet
      Smith & Nephew och Primecrown).
      
      
        23.     Detta hindrar enligt domstolen inte heller ”att den behöriga myndigheten i importstaten även måste kontrollera att de två
      farmaceutiska specialiteterna, utan att vara identiska i alla delar, åtminstone har tillverkats enligt samma formel och med
      användning av samma verksamma beståndsdel samt att de dessutom har samma terapeutiska effekt” (punkt 26 i domen i målet Smith
      & Nephew och Primecrown).
      
      
        24.     Domstolen har dragit slutsatsen att om ”den behöriga myndigheten i importstaten efter avslutad undersökning konstaterar att
      samtliga de ovan nämnda kriterierna är uppfyllda, skall den farmaceutiska specialiteten anses redan ha saluförts i importstaten
      och skall till följd därav kunna omfattas av det TS som har meddelats för den farmaceutiska specialitet som redan finns på
      marknaden, förutom om detta skulle strida mot intresset av att effektivt skydda människors liv och hälsa” (punkt 29 i domen
      i målet Smith & Nephew och Primecrown).
      
      
        25.     Tvärtom kan den behöriga myndigheten ”[f]ör det fall att [den] skulle finna att den farmaceutiska specialitet som skall importeras
      inte uppfyller samtliga de ovan nämnda kriterierna, och att den till följd därav inte kan anses redan ha saluförts i importstaten,
      ... meddela det nya TS som krävs för försäljning av den specialitet som skall importeras enbart om de villkor som uppräknas
      i direktiv 65/65, i dess lydelse enligt direktiv 87/21, är uppfyllda” (punkt 30 i domen i målet Smith & Nephew och Primecrown).
      
      
        26.     Vad slutligen avser domen i målet Rhône-Poulenc Rorer och May & Baker erinrar jag, såvitt är av betydelse här, att domstolen
      efter att – med hänvisning till punkterna 25 och 26 i domen i målet Smith & Nephew och Primecrown – ha fastställt att ”för
      att utröna om import av ett läkemedel utgör parallellimport, även måste kontrollera att de två läkemedlen, utan att vara identiska
      i alla delar, åtminstone har gemensamt ursprung ...” (punkt 28) har konstaterat att det i det aktuella fallet var ostridigt
      att denna förutsättning förelåg (punkt 29).
      
      
        27.     Det är således mot bakgrund av ovannämnd rättspraxis som den hänskjutande domstolens överväganden och parternas argument skall
      bedömas. Jag kommer nu att redogöra för dessa överväganden och argument.
      
      
      B –  Den hänskjutande domstolens överväganden 
      
        28.     Oberverwaltungsgericht betvivlar att den behöriga myndigheten, under sådana omständigheter som dem i förevarande fall, kan
      vägra att till ett läkemedel som importerats från en medlemsstat utvidga det godkännande för försäljning som beviljats ett
      annat läkemedel i importstaten enbart på grund av att det inte finns något licensavtal mellan tillverkaren av det sistnämnda
      läkemedlet och leverantören av den verksamma substansen och att det således inte fastställts något ”gemensamt ursprung” för
      dessa läkemedel. För den hänskjutande domstolen är det nämligen inte klart varför sagda utvidgning, såsom Bundesinstitut har
      hävdat, skulle kunna beviljas enbart i fall där de två läkemedlen framställts av fristående företag på grundval av licensavtal
      med samma licensgivare, men däremot inte i fall där sagda fristående företag framställer läkemedel på grundval av ett avtal
      om leverans av den verksamma substansen med samma företag.
      
      
        29.     Oberverwaltungsgericht har med åberopande av punkt 26 i domen i målet Smith & Nephew och Primecrown (se ovan punkt 24) samt
      generaladvokaten Geelhoeds förslag till avgörande i mål C-172/00
         			(8)
         		 hävdat att den behöriga nationella myndigheten under sådana omständigheter däremot skall kontrollera – och samtidigt eventuellt
      rådgöra med de behöriga myndigheterna i exportmedlemsstaten – huruvida det importerade läkemedlet och det läkemedel som redan
      saluförs i den importerande staten, utan att vara identiska i alla avseenden, dock har tillverkats enligt samma formel och
      med användning av samma verksamma substanser och har samma terapeutiska effekter. Om det fastställs att detta är fallet skall
      sagda myndighet, enligt den hänskjutande domstolen, meddela godkännande för försäljning av produkten. I motsatt fall skall
      denna under alla förhållanden redogöra för skälen till att den vägrar meddela godkännandet.
      
      
      C –  Sammanfattning av parternas argument 
      
        30.     Kohlpharma har först och främst hävdat att kriteriet gemensamt ursprung, som nämns i domarna i målen Smith & Nephew och Primecrown
      och Rhône-Poulenc Rorer och May & Baker, inte är ett nödvändigt villkor för att till ett importerat läkemedel utvidga ett
      godkännande för försäljning som redan beviljats för ett annat läkemedel i importstaten.
      
      
        31.     Enligt Kohlpharma kan det omnämnande som i dessa domar görs av det gemensamma ursprunget för det importerade läkemedlet, och
      för det läkemedel som redan är godkänt i importstaten, nämligen förklaras med hänsyn till att denna omständighet förelåg i
      båda fallen, och att domstolen följaktligen har nämnt den enbart som ett komplementärt argument.
      
      
        32.     Denna tolkning är enligt Kohlpharma den enda som mot bakgrund av domstolens rättspraxis är försvarlig. Om man nämligen anser
      att det gemensamma ursprunget är ett självständigt och väsentligt villkor kan ett identiskt läkemedel, som dock inte har ett
      gemensamt ursprung i förhållande till ett läkemedel som omfattas av ett godkännande för försäljning i den importerande staten,
      endast importeras efter att ha varit föremål för en ny fullständig undersökning från den behöriga myndighetens sida. Eftersom
      den behöriga myndigheten dock redan förfogar över alla uppgifter om detta läkemedel är sagda undersökning inte berättigad
      i den mening som avses i artikel 30 EG för att värna människors liv och hälsa.
         			(9)
         		
      
        33.     Begreppet gemensamt ursprung i den mening som avses i domen i målet Smith & Nephew och Primecrown skall, enligt Kohlpharma,
      under alla förhållanden inbegripa fall där, såsom i förevarande fall, två sinsemellan fristående företag framställer ett läkemedel
      på grundval av en verksam substans som kommer från samma leverantör.
      
      
        34.     Kohlpharma har vidare angivit att om man utesluter att Movergan och Jumex har gemensamt ursprung enbart på grund av att det,
      i stället för ett licensavtal, finns ett leveransavtal mellan företaget Chinoin och Orionkoncernen har de farmaceutiska företagen
      ett enkelt instrument för avskärmning av de nationella marknaderna. Dessa företag behöver nämligen endast ersätta licensavtalen
      för tillverkning och saluföring av de egna läkemedlen med vanliga leveransavtal.
      
      
        35.     Kohlpharma har vidare noterat att de faktiska omständigheterna i förevarande fall i huvudsak inte skiljer sig från de faktiska
      omständigheterna i målet Smith & Nephew och Primecrown. Enligt Kohlpharma är det nämligen visserligen riktigt att det i detta
      fall endast är den verksamma substansen, vilken ligger till grund för tillverkningen av Movergan och Jumex, som har ett gemensamt
      ursprung. Licensgivaren för de två läkemedel som var i fråga i målet Smith & Nephew och Primecrown hade emellertid förklarat
      att han till tillverkaren av ett av dessa läkemedel enbart levererade den verksamma substansen och att han därför inte kunde
      garantera att de två läkemedlen var identiska.
         			(10)
         		
      
        36.     Kommissionen instämmer i Kohlpharmas uppfattning när det gäller kravet att inbegripa fall som det förevarande i begreppet
      gemensamt ursprung. Vad som enligt kommissionen verkligen har betydelse är att de två farmaceutiska specialiteterna i huvudsak
      är identiska och att de eventuella skillnaderna inte är betydande vad beträffar säkerhet och effektivitet i fråga om människors
      hälsa.
      
      
        37.     Den tyska regeringen slutligen, som endast deltagit i den muntliga förhandlingen, har med åberopande av de ovannämnda domarna
      i målen De Peijper och Smith & Nephew och Princetown, och särskilt punkterna 24 och 25 i den sistnämnda domen (se ovan punkt
      23) hävdat, att det gemensamma ursprunget för det importerade läkemedlet och det läkemedel som redan godkänts i den importerande
      staten är ett väsentligt villkor för att det importerade läkemedlet skall kunna omfattas av det godkännande för försäljning
      som meddelats för det redan godkända läkemedlet. Detta krav skall förstås så att sagda läkemedel skall vara tillverkade av
      företag som ingår i samma koncern eller av företag som är bundna av ett licensavtal med samma licensgivare.
      
      
      D –  Bedömning 
      
      1. Inledning
      
        38.     Innan jag granskar den aktuella frågan i sak skall jag först och främst påpeka att direktiv 65/65, i likhet med ändringsdirektiven
      avseende detta direktiv och andra direktiv om humanläkemedel, har upphävts genom direktiv 2001/83.
      
      
        39.     Genom det sistnämnda direktivet har innehållet i de upphävda direktiven långtifrån ändrats, utan för att skapa klarhet och
      av rationella skäl har det företagits en kodifiering genom att direktiven sammanförts till en enda text.
         			(11)
         		 Som en bekräftelse på detta har det i artikel 128 i direktivet fastställts att ”[h]änvisningar till de upphävda direktiven
      skall tolkas som hänvisningar till detta direktiv och skall läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga 3”.
      
      
        40.     Mot bakgrund av ovanstående skall de principer som anges i domstolens rättspraxis avseende direktiv 65/65 följaktligen tolkas
      så, att de numera i tillämpliga delar avser direktiv 2001/83. Av dessa skäl kommer jag nedan att uteslutande referera till
      detta direktiv.
      
      
        41.     Sedan detta fastställts noterar jag att det av Oberverwaltungsgerichts överväganden och av parternas yttranden i huvudsak
      framgår att man genom den aktuella tolkningsfrågan begär att domstolen skall klargöra två frågor om parallellimport av läkemedel.
      
      
        42.     Den första frågan är huruvida den behöriga myndigheten i en medlemsstat kan vägra att till en farmaceutisk specialitet som
      importerats från en annan medlemsstat utvidga ett godkännande för försäljning, som i den förstnämnda staten redan beviljats
      för en farmaceutisk specialitet, endast på grund av att sagda farmaceutiska specialitet inte har ett gemensamt ursprung.
      
      
        43.     Den andra frågan – som framför allt och utförligt diskuterats under förhandlingen – är huruvida parallellimportören är skyldig
      att inför den behöriga myndigheten i importstaten bevisa att sagda farmaceutiska specialiteter är i allt väsentligt identiska
      eller huruvida han endast behöver framlägga indicier i detta avseende, varvid den ovannämnda myndigheten blir skyldig att
      innan den fattar något som helst beslut utföra lämpliga undersökningar.
      
      
        44.     Även om dessa frågor har ett nära samband skall jag för att redogörelsen skall bli tydlig behandla dem separat.
      
      
      2. Frågan huruvida ursprunget är gemensamt
      
        45.     Beträffande denna fråga erinrar jag än en gång om att enligt artikel 6.1 i direktiv 2001/83 skall varje farmaceutisk specialitet,
      för att kunna saluföras i en medlemsstat, omfattas av ett godkännande för försäljning som meddelas av den behöriga myndigheten
      i denna stat varvid de villkor som fastställts i sagda direktiv skall iakttas till fullo.
      
      
        46.     Såsom framgår av domstolens rättspraxis gör sig detta villkor dock inte med nödvändighet gällande vid parallellimport av läkemedel
      från medlemsstater.
         			(12)
         		 I sådant fall kan nämligen den importerade farmaceutiska specialiteten – på vissa bestämda villkor – i importmedlemsstaten
      få omfattas av ett godkännande för försäljning som i denna stat redan beviljats en annan farmaceutisk specialitet (se ovan
      punkt 25).
      
      
        47.     Sedan detta fastställts återstår det dock att klargöra – och det är detta som är frågans kärnpunkt – vilka dessa villkor är
      och vilken räckvidd de har.
      
      
        48.     Jag påpekar redan nu att i fråga om två av dessa villkor synes parterna och den hänskjutande domstolen inte hysa några tvivel.
      
      
        49.     Det första av dessa båda villkor är att den farmaceutiska specialitet som är föremål för parallellimport redan skall omfattas
      av ett godkännande för försäljning som meddelats av de behöriga myndigheterna i ursprungsmedlemsstaten (se ovan punkt 21).
      
      
        50.     Det andra villkoret är att denna specialitet, utan att i alla avseenden vara identisk med en farmaceutisk specialitet som
      redan godkänts i importmedlemsstaten, åtminstone liknar den sistnämnda specialiteten till den grad att den kan anses vara
       i allt väsentligt identisk  (se ovan punkterna 24 och 25). Detta inträffar närmare bestämt när sagda farmaceutiska specialiteter i kvalitativt och kvantitativt
      hänseende innehåller samma aktiva substanser, har samma farmaceutiska form
         			(13)
         		, är bioekvivalenta
         			(14)
         		 och med beaktande av vetenskapliga data inte synes uppvisa betydande skillnader vad gäller säkerhet och effekt
         			(15)
         		.
      
      
        51.     Medan Kohlpharma och kommissionen anser att de ovannämnda omständigheterna i sig är tillräckliga för att en import av läkemedel
      skall kvalificeras som sådan parallellimport som är undantagen från tillämpningsområdet för direktiv 2001/83, har den tyska
      regeringen däremot påpekat att den bedömer att det krävs att ytterligare en omständighet skall föreligga. Enligt denna regering
      är det såsom sagts även nödvändigt att den importerade farmaceutiska specialiteten och den farmaceutiska specialitet som saluförs
      i importmedlemsstaten har ett ”gemensamt ursprung”, det vill säga att de är tillverkade av företag som tillhör samma koncern
      eller av fristående företag, men på grundval av avtal med samma licensgivare.
      
      
        52.     Till stöd för sin uppfattning har den tyska regeringen i huvudsak åberopat domstolens ovannämnda rättspraxis, i vilken den
      anser att just ifrågavarande villkor uppställs.
      
      
        53.     Jag anser dock inte att jag kan instämma i denna uppfattning. Det är förvisso riktigt att domstolen i domen i målet Smith
      & Nephew och Primecrown framhävde omständigheten att den importerade farmaceutiska specialiteten och referensspecialiteten
      i den importerande staten hade ett gemensamt ursprung (se ovan punkt 23).
      
      
        54.     Detta innebär dock inte, såsom Kohlpharma med rätta har påpekat, att domstolen har ansett att denna omständighet är avgörande
      för att fastställa huruvida importen är en sådan parallellimport som är undantagen från tillämpningsområdet för direktiv 2001/83.
      
      
        55.     Vid närmare påseende framgår det nämligen att domstolen i den ovannämnda domen hänvisade till läkemedlens gemensamma ursprung,
      framför allt eftersom denna omständighet förelåg i såväl de mål som den prövade som i målet De Peijper. Detta gjorde det lättare
      för domstolen att fastställa att de principer som angivits i den sistnämnda domen kunde utvidgas till målet Smith & Nephew
      och Primecrown (se ovan punkt 23).
      
      
        56.     Domstolen hänvisade för det andra till denna dom, eftersom det gemensamma ursprunget för det importerade läkemedlet och för
      det ”inhemska” läkemedlet dock fortfarande är ett sådant tungt vägande indicium på att de två produkterna i huvudsak är identiska
      som parallellimportören kan åberopa inför den behöriga myndigheten i importmedlemsstaten för att undgå tillämpningen av direktiv
      2001/83 (se nedan punkt 82).
      
      
        57.     Att det gemensamma ursprunget dock inte är ett väsentligt villkor för att produkter skall anses vara identiska framgår enligt
      min mening dessutom av själva ordalydelsen av domen i målet Smith & Nephew och Primecrown. Efter att i punkterna 21–24 i denna
      dom ha fastställt att ”[d]e bestämmelser i direktiv [2001/83] som rör förfarandet för att meddela ett TS ... följaktligen
      inte [kan] tillämpas” på ett fall som det i målet De Peijper, där den farmaceutiska specialitet som var föremål för parallellimport
      ”i alla delar [var]  identisk ”
         			(16)
         		 med den farmaceutiska specialitet som det hänvisades till i importstaten (punkterna 21–23), tillade domstolen att ”[d]e farmaceutiska
      specialiteter som var aktuella i den domen  dessutom  [hade] tillverkats av samma koncern och hade således gemensamt ursprung”
         			(17)
         		 (punkt 24).
      
      
        58.     Enligt min mening ger nämligen denna mening, och särskilt användningen av uttrycket ”dessutom”, stöd för uppfattningen att
      det gemensamma ursprunget förvisso är en viktig omständighet, men ändå en omständighet som skall beaktas efter det att det
      konstaterats att den – avgörande – förutsättningen föreligger att specialiteterna är identiska eller i allt väsentligt identiska.
      Denna omständighet utgör ett komplement till denna förutsättning.
      
      
        59.     Liknande överväganden gäller enligt min mening även beträffande punkt 28 i domen i det ovannämnda målet Rhône-Poulenc Rorer
      och May & Baker (se punkt 27 ovan), vilken likaså kan tolkas som ett bevis på att domstolen anser att det gemensamma ursprunget
      för det importerade läkemedlet och för det läkemedel som redan saluförs i importstaten är ett avgörande villkor.
      
      
        60.     Enligt min mening har detta avsnitt en annan innebörd. Såsom Kohlpharma har noterat har domstolen i denna punkt endast hänvisat
      till domen i målet Smith & Nephew och Primecrown för att genast därefter (punkt 29) kunna konstatera att några av de omständigheter
      som hade lett till avgörandet i denna dom även förelåg i det aktuella fallet. Domstolen har på detta sätt undgått att behöva
      undersöka de följder som skulle ha uppkommit om några av dessa omständigheter, däribland just de ifrågavarande läkemedlens
      gemensamma ursprung, inte hade förelegat.
      
      
        61.     Av nyssnämnda skäl anser jag således inte att domstolens rättspraxis på ett entydigt och säkert sätt innebär att det ifrågavarande
      villkoret är ett nödvändigt sådant och att det därmed skulle kunna vara ett avgörande stöd för den tyska regeringens uppfattning.
      
      
        62.     Däremot finns det enligt min mening argument som talar mot denna uppfattning, och som kan härledas just ur denna domstolens
      rättspraxis, till vilken det vid upprepade tillfällen har hänvisats här.
      
      
        63.     Såsom redan påpekats framhålls i denna rättspraxis nämligen genomgående särskilt att det primära syftet med direktiv 2001/83
      är att ”säkerställa att folkhälsan värnas när en farmaceutisk specialitet skall saluföras. Detta skall ske genom medel som
      inte får hindra utvecklingen av farmaceutiska specialiteter eller handeln med läkemedel inom gemenskapen”
         			(18)
         		.
      
      
        64.     Av denna rättspraxis framgår således först och främst att det huvudsakliga målet med de tillämpliga gemenskapsrättsliga reglerna
      är att värna om folkhälsan. Det är nämligen av detta skäl som det är motiverat att inge alla dokument och alla upplysningar
      som krävs för meddelandet av ett godkännande för försäljning ”enbart med avseende på farmaceutiska specialiteter som saluförs
      för första gången på en marknad” (punkterna 19 och 20 i domen i målet Smith & Nephew och Primecrown). På samma sätt kan farmaceutiska
      specialiteter som är föremål för parallellimport endast släppas ut på marknaden i en medlemsstat utan att de krav som uppställs
      i dessa regler behöver vara uppfyllda enbart på villkoret att dessa specialiteter inte uppvisar någon risk för människors
      hälsa och liv (se ovan punkterna 23 och 24).
      
      
        65.     Om referenspunkten dock framför allt skall vara skyddet av folkhälsan, tror jag inte att det gemensamma ursprunget härvid
      kan ha någon avgörande betydelse.
      
      
        66.     Enligt min mening kan det förhållandet att en farmaceutisk specialitet redan har godkänts i exportmedlemsstaten och framför
      allt att den, i den mening som angivits ovan (se punkt 51), är identisk eller i allt väsentligt identisk med en farmaceutisk
      specialitet som även den godkänts i importmedlemsstaten anses vara tillräckligt för att det skall kunna uteslutas att det
      innebär en risk för folkhälsan i importmedlemsstaten att släppa ut denna specialitet på marknaden.
      
      
        67.     Även om den importerade farmaceutiska specialiteten och den specialitet som godkänts i importstaten har ett ”gemensamt ursprung”,
      är detta enligt min mening i sig inte tillräckligt för att eventuella risker för folkhälsan skall kunna uteslutas. Det kan
      nämligen – såsom den hänskjutande domstolen med rätta har påpekat – mycket väl hända att den importerade farmaceutiska specialiteten
      och den specialitet som godkänts i importmedlemsstaten, trots att de har gemensamt ursprung, har tillverkats med utgångspunkt
      i olika substanser eller genom olika förfaranden och att den importerade specialiteten därför skiljer sig från den godkända
      specialiteten inte enbart vad gäller dess terapeutiska egenskaper utan även vad gäller säkerheten för människors hälsa. 
      
      
        68.     Jag tillägger att det enligt min mening säkerställs bättre att även det andra kravet som har framhävts i domstolens rättspraxis
      uppfylls, det vill säga kravet att inte hindra ”utvecklingen av farmaceutiska specialiteter eller handeln med läkemedel inom
      gemenskapen” (se ovan punkt 20), om det befinns att villkoret gemensamt ursprung inte är ett krav. Mer allmänt framstår denna
      uppfattning för övrigt som klart bättre överensstämmande med principerna om den fria rörligheten för varor, samt med andra
      och tredje skälen i direktiv 2001/83, som här är det specifika uttrycket för dessa principer.
         			(19)
         		
      
        69.     Eftersom villkoren enligt direktiv 2001/83 för meddelande av ett försäljningstillstånd innebär ett potentiellt hinder för
      den fria rörligheten för läkemedel mellan medlemsstaterna i den mening som avses i artikel 28 EG, kan sådana hinder motiveras
      enligt artikel 30 EG endast i den utsträckning det visas att målet med dem är att värna folkhälsan.
      
      
        70.     Eftersom det kan anses att detta skydd – eftersom de två ovan angivna villkoren har uppställts (se punkterna 50 och 51) –
      är garanterat, utgör kravet på det ytterligare villkoret gemensamt ursprung en omotiverad inskränkning av den fria rörligheten
      för varorna i fråga.
      
      
        71.     Enligt min mening kan i förevarande fall slutsatsen således dras att den omständigheten – att de två aktuella farmaceutiska
      specialiteterna har tillverkats på grundval av ett licensavtal eller ett leveransavtal med samma företag – inte kan anses
      vara avgörande för att det läkemedel som är föremål för parallellimport skall få släppas ut på marknaden i Förbundsrepubliken
      Tyskland.
      
      
        72.     Mot bakgrund av ovanstående överväganden föreslår jag således att domstolen skall besvara tolkningsfrågan så att artikel 28
      EG innebär att en nationell myndighet inte får hindra parallellimport av en farmaceutisk specialitet som omfattas av ett godkännande
      för försäljning i exportmedlemsstaten och att denna specialitet, utan att vara identisk med en farmaceutisk specialitet som
      godkänts i importmedlemsstaten och utan att ha ett gemensamt ursprung med en sådan specialitet, i kvalitativt och kvantitativt
      hänseende innehåller samma verksamma substanser, har samma farmaceutiska form, är bioekvivalent och med beaktande av vetenskapliga
      data inte synes uppvisa betydande skillnader vad gäller säkerhet och effektivitet.
      
      
      3. Bevisbördan
      
        73.     Efter att ha klargjort detta återstår det fortfarande för mig att, i förhållande till diskussionen i detta avseende under
      förhandlingen, fastställa huruvida det ankommer på importören att visa att de ifrågavarande produkterna i allt väsentligt
      är identiska eller huruvida det, när det föreligger tillräckliga indicier i detta avseende, ankommer på den behöriga myndigheten
      i importstaten att göra den utredning som eventuellt krävs för att ett beslut skall kunna fattas i fråga om begäran att utvidga
      godkännandet för försäljning till den importerade farmaceutiska specialiteten.
      
      
        74.     Kohlpharma lutar åt den sistnämnda uppfattningen. Enligt detta företag måste man av domarna i målen De Peijper och Smith &
      Nephew och Primecrown dra slutsatsen att endast om myndigheten i importstaten, med utnyttjande av alla medel den har till
      sitt förfogande och eventuellt efter att ha rådgjort med de behöriga myndigheterna i exportstaten, fastställer – eller åtminstone
      inte kan utesluta – att de två läkemedlen inte har samma terapeutiska effekter eller är lika ofarliga för människors hälsa,
      kan sagda myndighet vägra att låta det importerade läkemedlet omfattas av det godkännande för försäljning som redan beviljats
      för det andra läkemedlet.
      
      
        75.     Kommissionen och den tyska regeringen har tvärtom hävdat att det i princip ankommer på importören att inför den behöriga myndigheten
      visa att alla förutsättningar föreligger för att tillåta ett läkemedel som importerats från en medlemsstat att i importmedlemsstaten
      omfattas av det godkännande för försäljning som redan beviljats för ett annat läkemedel. Närmare bestämt har importören, om
      – såsom i förevarande fall – det importerade läkemedlet och det läkemedel som redan godkänts i importstaten innehåller olika
      hjälpämnen, en bevisbörda liknande den som åligger sådana producenter – exempelvis producenter av generiska läkemedel – som
      avser att använda förfarandet enligt artikel 10 i direktiv 2001/83, det vill säga skyldigheten att genom studier av biotillgänglighet
      visa att de läkemedel som de avser att släppa ut på marknaden är bioekvivalenta med läkemedel som redan saluförs på denna
      marknad.
      
      
        76.     Kommissionen anser dessutom att ju obetydligare de två läkemedlens gemensamma ursprung är, det vill säga graden av det existerande
      sambandet mellan innehavarna av de godkännanden för försäljning som meddelats för dessa läkemedel i de två medlemsstaterna,
      desto större blir importörens bevisbörda för att sagda läkemedel är så lika att när ett av dem importeras till endera av dessa
      stater är det inte berättigat att tillämpa direktiv 2001/83.
      
      
        77.     Jag skall först och främst påpeka att den parallell som åberopats mellan en parallellimportör och en producent av generiska
      läkemedel enligt min mening är tveksam. Parallellimportören begränsar sig nämligen till att förvärva ett läkemedel som, då
      det saluförs i ursprungsmedlemsstaten redan är föremål för ett godkännande för försäljning som beviljats av den behöriga myndigheten
      i denna stat, för att släppa ut det på marknaden i en annan medlemsstat där en identisk, eller i allt väsentligt identisk
      farmaceutisk specialitet saluförs till ett högre pris. Eftersom denne enbart är importör förfogar han i regel inte över alla
      uppgifter avseende det importerade läkemedlets effektivitet och säkerhet, men det är sannolikt att dessa uppgifter redan har
      lämnats av innehavaren av godkännandet för försäljning i exportstaten till den behöriga myndigheten i denna stat.
      
      
        78.     Producenten av generiska läkemedel släpper tvärtom, i princip, på marknaden i en eller flera medlemsstater, ut läkemedel som
      ännu inte är föremål för något godkännande för försäljning i någon medlemsstat och beträffande vars säkerhet och effektivitet
      han följaktligen är den ende som har information. Enligt min mening är det således uppenbart att det av sagda producent, för
      den händelse han vill utnyttja det förkortade förfarandet enligt artikel 10 i direktiv 2001/83, skall krävas att han skall
      iaktta alla de villkor som föreskrivs i detta direktiv.
         			(20)
         		
      
        79.     Samma skyldighet kan enligt min mening däremot endast åläggas en parallellimportör inom de gränser som jag skall söka ange
      i det följande.
      
      
        80.     Det skall i första hand påpekas att det redan i bipacksedlarna till den importerade farmaceutiska specialiteten respektive
      referensläkemedlet i importstaten kan erhållas många indicier på att det i fråga om säkerhet och effektivitet inte finns några
      betydande skillnader mellan specialiteterna i fråga. Enligt artikel 59 i direktiv 2001/83 skall i dessa bipacksedlar nämligen
      följande upplysningar lämnas: en fullständig redogörelse för de verksamma substansernas och hjälpämnenas art, de verksamma
      substansernas mängd, läkemedelsform, terapeutiska indikationer, upplysningar som är nödvändiga vid användningen (kontraindikationer,
      försiktighetsåtgärder vid användningen och särskilda varningar), dosering, sättet och frekvensen för administrering och negativa
      biverkningar.
      
      
        81.     Parallellimportören kan eventuellt, förutom dessa indicier, lämna andra användbara uppgifter till den behöriga myndigheten.
      Han kan exempelvis framhäva att sagda specialiteter säljs under samma namn i de två berörda staterna, eller att de har ett
      gemensamt ursprung, eftersom de tillverkas av företag som tillhör samma koncern eller på grundval av licensavtal med samma
      licensgivare, eller att, såsom i förevarande fall, deras verksamma substans är identisk och kommer från samma företag.
      
      
        82.     Parallellimportören skall med andra ord i samband med ansökan tillhandahålla alla användbara uppgifter som han har eller som
      han kan få tillgång till. Jag anser däremot att det först och främst är den behöriga myndigheten i importmedlemsstaten som
      skall söka den eventuella ytterligare information som är nödvändig för att fastställa huruvida den importerade farmaceutiska
      specialiteten är säker och effektiv och därvid, såsom Kohlpharma har påpekat, använda alla medel som den förfogar över och
      särskilt rådgöra med den behöriga myndigheten i exportmedlemsstaten.
         			(21)
         		
      
        83.     Jag erinrar i detta avseende om att det i domstolens ovannämnda rättspraxis har fastställts att det ”även om man antar att
      det är nödvändigt att kräva att parallellimportören bevisar denna överensstämmelse, i varje fall inte [är] berättigat enligt
      artikel [30 EG] att förpliktiga denne att göra detta med hjälp av dokument som han inte har tillgång till, när förvaltningen
      eller i förekommande fall en domstol konstaterar att bevisningen kan föras på annat sätt”.
         			(22)
         		
      
        84.     Detta gäller, fortfarande enligt domstolen, eftersom ”redan ett samarbete mellan myndigheterna i medlemsstaterna [skulle]
      kunna ge dem möjlighet att förse varandra med de handlingar som är nödvändiga för kontrollen” av att det importerade läkemedlet
      är säkert och effektivt.
         			(23)
         		
      
        85.     Under dessa förhållanden och med hänsyn även till principerna om den fria rörligheten för varor anser jag således att om det
      föreligger tungt vägande indicier på att det inte finns några betydande skillnader mellan en farmaceutisk specialitet som
      importerats från en medlemsstat, där den omfattas av ett godkännande för försäljning, och en farmaceutisk specialitet, som
      omfattas av ett godkännande för försäljning i importmedlemsstaten, kan den behöriga myndigheten i den sistnämnda staten inte
      avslå en begäran om att till den importerade specialiteten utvidga det godkännande för försäljning som beviljats för den godkända
      specialiteten med hänvisning endast till eventuella tvivel på huruvida den importerade farmaceutiska specialiteten är effektiv
      och säker.
      
      
        86.     Om den nämnda myndigheten hyser sådana tvivel måste den först och främst använda alla de medel den har till sitt förfogande
      för att söka erhålla ytterligare uppgifter och då framför allt vända sig till den behöriga myndigheten i exportmedlemsstaten.
      
      
        87.     Det är endast om det fortfarande finns tvivel – efter det att lämplig utredning har utförts – om huruvida den ifrågavarande
      farmaceutiska specialiteten är säker och effektiv som sagda myndighet kan kräva att importören lämnar bevis som kan skingra
      dessa tvivel, och det således kan förhindras att det vid utsläppandet på marknaden av den importerade specialiteten skall
      uppstå någon skyldighet att iaktta villkoren enligt direktiv 2001/83.
      
      
        88.     Mot bakgrund av ovanstående överväganden föreslår jag därför att domstolen skall svara den hänskjutande domstolen så att om
      det, trots de uppgifter som importören har lämnat, fortfarande verkligen föreligger allvarligt tvivel på att det inte finns
      några betydande skillnader mellan en farmaceutisk specialitet som importerats från en medlemsstat, i vilken denna lagligen
      saluförs på grundval av ett godkännande för försäljning som meddelats av den behöriga myndigheten i den staten, och en farmaceutisk
      specialitet som saluförs i importmedlemsstaten, kan den behöriga myndigheten i den sistnämnda staten först efter att själv,
      även i samarbete med de behöriga myndigheterna i exportmedlemsstaten, ha genomfört all den utredning som är lämplig besluta
      att den importerade farmaceutiska specialiteten endast får släppas ut på marknaden om de villkor som föreskrivs i direktiv
      2001/83 iakttas till fullo.
      
       
      V –  Förslag till avgörande  
      
        89.     Mot bakgrund av ovanstående överväganden föreslår jag därför att domstolen skall besvara Oberverwaltungsgerichts fråga på
      följande sätt:
      
      1.
         Artikel 28 EG innebär att en nationell myndighet inte får hindra parallellimport av en farmaceutisk specialitet som omfattas
            av ett godkännande för försäljning i exportmedlemsstaten och som, utan att vara identisk med en farmaceutisk specialitet som
            godkänts i importmedlemsstaten och utan att ha ett gemensamt ursprung med en sådan specialitet, i kvalitativt och kvantitativt
            hänseende innehåller samma verksamma substanser, har samma farmaceutiska form, är bioekvivalent och med beaktande av vetenskapliga
            data inte synes uppvisa betydande skillnader vad gäller säkerhet och effektivitet. 
         
      
      
      2.
         Om det, trots de uppgifter som importören har lämnat, fortfarande verkligen föreligger allvarligt tvivel på att det inte finns
            några betydande skillnader mellan en farmaceutisk specialitet som importerats från en medlemsstat, i vilken denna lagligen
            saluförs på grundval av ett godkännande för försäljning som meddelats av den behöriga myndigheten i den staten, och en farmaceutisk
            specialitet som saluförs i importmedlemsstaten, kan den behöriga myndigheten i den sistnämnda staten först efter att själv,
            även i samarbete med de behöriga myndigheterna i exportmedlemsstaten, ha genomfört all den utredning som är lämplig besluta
            att den importerade farmaceutiska specialiteten endast får släppas ut på marknaden om de villkor som föreskrivs i direktiv
            2001/83 iakttas till fullo. 
         
      
      
      
       1 –
         
         Originalspråk: italienska.
      
      2 –
         
         Rådets direktiv 65/65 av den 26 januari 1965 om tillnärmning av bestämmelser som fastställs genom lagar eller andra författningar
            och som gäller farmaceutiska specialiteter (EGT 22, s. 369; svensk specialutgåva, område 13, volym 1, s. 67, nedan kallat
            direktiv 65/65).
            
         
      
      3 –
         
         Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel
            (EGT L 311, s. 67). Se särskilt artikel 128 i direktivet.
            
         
      
      4 –
         
         Rådets förordning (EEG) nr 2309/93 av den 22 juli 1993 om gemenskapsförfaranden för godkännande för försäljning av och tillsyn
            över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet (EGT L 214, s.
            1; svensk specialutgåva, område 13, volym 24, s. 158).
            
         
      
      5 –
         
         Dom av den 12 november 1996 i mål C-201/94, Smith & Nephew och Primecrown (REG 1996, s. I-5819).
            
         
      
      6 –
         
         Dom av den 16 december 1999 i mål C-94/98, Rhône-Poulenc Rorer och May & Baker (REG 1999, s. I-8789).
            
         
      
      7 –
         
         Dom av den 20 maj 1976 i mål 104/75, De Peijper (REG 1976, s. 613; svensk specialutgåva, volym 3, s. 91).
            
         
      
      8 –
         
         Generaladvokaten Geelhoeds förslag till avgörande av den 7 februari 2002 i det ovannämnda målet C-172/00, Ferring (REG 2002,
            s. I-6891), punkterna 37-40.
            
         
      
      9 –
         
         Kohlpharma har till stöd för denna uppfattning åberopat generaladvokaten Geelhoeds förslag till avgörande av den 7 februari
            2002 i det ovannämnda målet C-172/00, Ferring, punkterna 37─40.
            
         
      
      10 –
         
         Se dom av den 12 november 1996 i det ovannämnda målet Smith & Nephew och Primecrown, punkterna 11 och 14.
            
         
      
      11 –
         
         Se första skälet i det ifrågavarande direktivet.
            
         
      
      12 –
         
         Se dom av den 12 november 1996 i det ovannämnda målet Smith & Nephew och Primecrown, punkterna 19─20, som återgivits ovan
            i punkterna 20 och 21. Se, för ett liknande resonemang, generaladvokaten Jacobs förslag till avgörande, föredraget den 12 december
            2002 i mål C-15/01, Paranova Läkemedel (REG 2003, s. I-0000), punkt 6, med ytterligare hänvisningar.
            
         
      
      13 –
         
         Med farmaceutisk form av ett läkemedel förstås sättet på vilket det är utformat (kapslar, droppar som skall blandas ut i vätska
            före oral intagning, injektionslösning etcetera) och på vilket det administreras (oralt, rektalt, nasalt, kutant etcetera).
            Se i detta avseende punkt 37 i generaladvokaten Ruiz-Jarabos förslag till avgörande i mål C-368/96, Generics, dom av den 3
            december 1998 (REG 1998, s. I-7967).
            
         
      
      14 –
         
         ”[T]vå läkemedel är bioekvivalenta, om det rör sig om motsvarande eller alternativa farmaceutiska produkter och om deras biotillgänglighet
            (grad och hastighet) efter administreringen i samma molardos är i sådan utsträckning likartade att deras verkningar, vad gäller
            såväl deras effekt som deras säkerhet i allt väsentligt är desamma” (dom av den 3 december 1998 i det ovannämnda målet Generics,
            punkt 31).
            
         
      
      15 –
         
         Se, för ett liknande resonemang, dom av den 3 december 1998 i det ovannämnda målet Generics, punkt 36.
            
         
      
      16 –
         
         Min kursivering.
            
         
      
      17 –
         
         Min kursivering.
            
         
      
      18 –
         
         Dom av den 12 november 1996 i det ovannämnda målet Smith & Nephew och Primecrown, punkt 19. Se, för ett liknande resonemang,
            dom av den 3 december 1998 i det ovannämnda målet Generics, punkt 22.
            
         
      
      19 –
         
         I dessa skäl anges att ”[d]et främsta syftet med alla föreskrifter som reglerar tillverkningen, distributionen eller användningen
            av läkemedel måste vara att värna om folkhälsan. ... [M]edlen för att uppnå detta syfte får [inte] hindra [den fria rörligheten
            för] läkemedel ... inom gemenskapen”.
            
         
      
      20 –
         
         Om en producent av generiska läkemedel däremot avser att släppa ut ett läkemedel på marknaden i en medlemsstat beträffande
            vilket han i en annan medlemsstat redan har erhållit ett godkännande för försäljning, kan han utnyttja det förfarande för
            ömsesidigt erkännande av godkännanden som föreskrivs i kapitel 4 i direktiv 2001/83.
            
         
      
      21 –
         
         Exempelvis eventuella studier av biotillgänglighet som kan ha framlagts inför denna myndighet. I bilaga I till direktiv 2001/83
            föreskrivs nämligen under bokstaven E att ”[e]n bedömning av biotillgängligheten måste göras i alla de fall då det är nödvändigt,
            t.ex. om den terapeutiska dosen ligger nära den toxiska dosen eller när tidigare undersökningar har visat på anomalier som
            kan sättas i samband med farmakodynamiska egenskaper som t.ex. varierande absorption”.
            
         
      
      22 –
         
         Dom av den 20 maj 1976 i det ovannämnda målet De Peijper, punkt 29.
            
         
      
      23 –
         
         Dom av den 12 november 1996 i det ovannämnda målet Smith & Nephew och Primecrown, punkt 28.