CELEX: 62006CC0017
Language: hu
Date: 2007-01-18 00:00:00
Title: Sharpston főtanácsnok indítványa, az ismertetés napja: 2007. január 18. # Céline SARL kontra Céline SA. # Előzetes döntéshozatal iránti kérelem: Cour d'appel de Nancy - Franciaország. # Védjegyek - A 89/104/EGK első irányelv 5. cikke (1) bekezdésének a) pontja és 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja - A lajstromozott védjegy jogosultjának arra vonatkozó joga, hogy fellépjen a védjeggyel azonos megjelölés harmadik személy által történő használata ellen - A megjelölés cégnévként, kereskedelmi névként vagy cégjelzésként történő használata - Harmadik személy arra vonatkozó joga, hogy a saját nevét használja. # C-17/06. sz. ügy

E. SHARPSTON
      FŐTANÁCSNOK INDÍTVÁNYA
      Az ismertetés napja: 2007. január 18.1(1)
      
      C‑17/06. sz. ügy
      Céline SARL
      kontra
      Céline SA
      „Védjegy – Szóvédjeggyel azonos megjelölés – Cég‑ és kereskedelmi névként való felvétel és használat”1.     A védjegyirányelv(2) 5. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében a lajstromozott védjegy jogosultja bárkivel szemben felléphet, aki engedélye
         nélkül gazdasági tevékenység körében használ a védjeggyel azonos megjelölést olyan árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban,
         amelyek azonosak a védjegy árujegyzékében szereplő árukkal, illetve szolgáltatásokkal.
      
      2.     A Cour d’appel de Nancy (Franciaország) (fellebbviteli bíróság) azt kívánja megtudni, hogy az a kereskedő, aki bizonyos áruk
         vonatkozásában szóvédjegyként lajstromoztatott egy nevet, gyakorolhatja‑e e jogot egy másik kereskedővel szemben, aki a jogosult
         engedélye nélkül ugyanezt a nevet vette fel cégnévként és cégjelzésként azonos áruk forgalmazásának tevékenysége keretében.
      
      3.     Az e kérdésre adott választól függően a következő két kérdés, illetve azok bármelyike merülhet fel, bár a kérdést előterjesztő
         bíróság ezeket nem tette fel kifejezetten.
      
      4.     Az első kérdés, amennyiben e helyzetre nem vonatkozik az 5. cikk (1) bekezdése, hogy a nemzeti szabályozás, amely alapján
         a védjegy jogosultja felléphet az ilyen használat ellen, az irányelv 5. cikkének (5) bekezdése hatálya alá tartozik‑e, amely
         megengedi a tagállamoknak, hogy olyan jogszabályi rendelkezéseket hozzanak, amelyek alapján a jogosult felléphet a megkülönböztetéstől
         eltérő célokra szolgáló megjelölés használata ellen, feltéve, hogy az ilyen alapos ok nélkül történő használat sértené vagy
         tisztességtelenül kihasználná a védjegy megkülönböztető képességét vagy jó hírnevét. Amennyiben nem, alapulhat‑e ilyen nemzeti
         szabályozás az irányelv bármely más rendelkezésén?
      
      5.     A második kérdés az, hogy e helyzetet befolyásolja‑e azon tény, hogy az irányelv 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében
         a védjegy jogosultja nem tilthat el mást attól, hogy – az üzleti tisztesség követelményeivel összhangban – saját nevét vagy
         címét használja.
      
       A közösségi szabályozás
      6.     Az irányelv 5. cikkének a címe: „A védjegyoltalom tartalma”. E cikk a következőképpen rendelkezik:
      „1.   A védjegyoltalom a jogosult számára kizárólagos jogokat biztosít. A kizárólagos jogok alapján a jogosult bárkivel szemben
         felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében használ:
      
      a)      a védjeggyel azonos megjelölést olyan árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyek azonosak a védjegy árujegyzékében
         szereplő árukkal, illetve szolgáltatásokkal;
      
      b)      olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy azonossága vagy hasonlósága,
         valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt; az összetéveszthetőség magában foglalja
         azt az esetet is, ha a fogyasztók a megjelölést gondolati képzettársítás (asszociáció) útján kapcsolhatják a korábbi védjegyhez.
      
      2.     Bármelyik tagállam előírhatja továbbá, hogy a jogosult bárkivel szemben felléphet, aki hozzájárulása nélkül gazdasági tevékenység
         körében a védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonló megjelölést használ az árujegyzékben szereplő árukhoz, illetve szolgáltatásokhoz
         nem hasonló árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, feltéve, hogy a védjegy a tagállamban jóhírnevet élvez, és a
         megjelölés alapos ok nélkül történő használata sértené vagy tisztességtelenül kihasználná a védjegy megkülönböztető képességét
         vagy jóhírnevét.
      
      3.     Az (1) és (2) bekezdésben szabályozott feltételek megvalósulása esetén tilos különösen:
      a)      a megjelölés elhelyezése az árun vagy csomagolásán;
      b)      a megjelölést hordozó áru eladásra való felkínálása, forgalomba hozatala, valamint forgalomba hozatal céljából történő raktáron
         tartása, illetve szolgáltatás felajánlása vagy annak nyújtása a megjelölés alatt;
      
      c)      a megjelölést hordozó áruk behozatala vagy kivitele;
      d)      a megjelölés használata az üzleti iratokon vagy a reklámozásban.
      4.     Ha valamelyik tagállam jogszabályai szerint a megjelölés használata az (1) bekezdés b) albekezdésében és a (2) bekezdésben
         szabályozott feltételek megvalósulása esetén az ennek az irányelvnek való megfeleléshez szükséges rendelkezések érintett tagállambeli
         hatálybalépése előtt nem tiltható meg, a jogosult a kizárólagos használati jog alapján nem léphet fel a megjelölés használatának
         folytatása ellen.
      
      5.     Az (1)–(4) bekezdésekben foglaltak nem érintik a tagállamok olyan jogszabályi rendelkezéseit, amelyek alapján a jogosult felléphet
         a megkülönböztetéstől eltérő célokra szolgáló megjelölés használata ellen, feltéve, hogy az ilyen megjelölés alapos ok nélkül
         történő használata sértené vagy tisztességtelenül kihasználná a védjegy megkülönböztető képességét vagy jóhírnevét.”
      
      7.     Az irányelv 6. cikkének a címe: „A védjegyoltalom korlátai”. E cikk (1) bekezdése a következőképpen rendelkezik:
      „A védjegyoltalom alapján a jogosult nem tilthat el mást attól, hogy gazdasági tevékenysége körében – az üzleti tisztesség
         követelményeivel összhangban – használja,
      
      a)      saját nevét vagy címét;
      b)      az áru vagy a szolgáltatás fajtájára, minőségére, mennyiségére, rendeltetésére, értékére, földrajzi eredetére, előállítási,
         illetve teljesítési idejére vagy egyéb jellemzőjére vonatkozó jelzést;
      
      c)      a védjegyet, ha az szükséges az áru vagy a szolgáltatás rendeltetésének jelzésére, különösen tartozékok vagy alkatrészek esetében.”
       A nemzeti szabályozás
      8.     A szellemi tulajdonról szóló francia törvénykönyv L. 713‑2. cikkének (a) bekezdése értelmében a védjegy jogosultjának engedélye
         nélkül tilos „a védjegy többszörözése, használata vagy elhelyezése, még olyan szavak hozzátételével is, mint „formula, módszer,
         rendszer, utánzat, típus, eljárás”, illetve a többszörösített védjegy olyan árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatos
         használata, amelyek azonosak a védjegy árujegyzékében szereplő árukkal, illetve szolgáltatásokkal.
      
      9.     E törvénykönyv L. 713‑3. cikke a következőképpen rendelkezik:
      „Amennyiben a közönség tudatában fennállhat az összetévesztés veszélye, tilos a jogosult engedélye nélkül:
      a)      a védjegy többszörözése, használata vagy elhelyezése, illetve a többszörösített védjegynek a védjegy árujegyzékében szereplő
         árukhoz, illetve szolgáltatásokhoz hasonló árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatos használata;
      
      b)      a védjegy utánzása, és az utánzott védjegynek a védjegy árujegyzékében szereplő árukhoz, illetve szolgáltatásokhoz hasonló
         árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatos használata.”
      
      10.   Az L. 713‑6. cikk a) bekezdése értelmében a megjelölés lajstromozása nem akadálya ugyanezen, vagy ehhez hasonló megjelölés
         „cégnévként, kereskedelmi névként vagy cégjelzésként történő használatának, amennyiben e használat megelőzi a lajstromozást,
         illetve valamely másik személy a saját nevét használja jóhiszeműen.” Ugyanakkor „amennyiben e használat sérti a jogait, a
         védjegy jogosultja kérheti annak korlátozását, illetve megtiltását.”
      
      11.   Az L. 716‑1. cikk értelmében a többek között az L. 713‑2. és az L. 713‑3. cikkben meghatározott tilalmak megsértése a védjegy
         jogosultjának a védjeggyel kapcsolatos jogainak a megsértése, amelyért a jogsértő a polgári jog szerint felelős.
      
       A tényállás, az eljárás és az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés
      12.   Az alapügy tárgya két francia társaság – a Céline SA és a Céline SARL – közötti jogvita. A körülmények az előzetes döntéshozatalra
         utaló végzés szerint a következők:
      
      13.   A Céline SA céget 1928‑ban Párizsban alapították és jegyezték be,(3) tevékenységi köre elsősorban ruházati cikkek és kiegészítők gyártása és forgalmazása. A cég 1948‑ban lajstromoztatta a „Céline”
         francia szóvédjegyet, többek között ruházati cikkek és cipők vonatkozásában. E védjegyet azóta mindig megújították, megszakítás
         nélkül.
      
      14.   A Céline SARL céget 1992‑ben Nancy‑ban alapították és jegyezték be ruházati cikkek és kiegészítők „Céline” nevű, Nancy‑ban
         található üzletekben történő eladására. Az üzlet ugyanazon a helyen, ugyanazon a néven működött 1950 óta, amikor először bejegyezték
         a helyi cégjegyzékbe.(4)
      
      15.   2003‑ban a Céline SA tudomást szerzett a Céline SARL létéről, és üzleti vállalkozásaik hasonlóságáról.(5) A Céline SA a cég‑ és kereskedelmi nevének engedély nélküli használatával megvalósított védjegybitorlás és tisztességtelen
         verseny miatt keresetet nyújtott be a Céline SARL ellen. A Céline SA a keresetét kizárólag a „Céline” név Céline SARL jogalany
         és az általa működtetett üzlet megjelölésére történő használatára alapítja. Nem hivatkozik e név árukon történő elhelyezésére.
      
      16.   E keresetnek első fokon helyt adtak. A Céline SARL‑t a bíróság a cégnevének és a cégtáblájának a megváltoztatására, valamint
         a védjegybitorlással és a tisztességtelen versennyel okozott kár Céline SA részére történő megfizetésére kötelezte.
      
      17.   A Céline SARL a kérdést előterjesztő bírósághoz fellebbezett, amely megjegyzi, hogy a Robelco‑ügyben hozott ítéletében(6) a Bíróság kimondta, hogy egy megjelölés áruk és szolgáltatások megkülönböztetésétől eltérő célokra történő használata esetében
         a tagállamok határozzák meg azon védjegyjogosult számára biztosított oltalom mértékét és természetét, aki a megjelölés kereskedelmi
         névként vagy cégnévként történő használatából eredően állítólag sérelmet szenved. A jelen esetben az a kérdés, hogy az oltalom,
         amelyet a tagállamok az irányelv 5. cikkének (5) bekezdése alapján biztosíthatnak, csak a védjeggyel azonos megjelölés használatára
         vonatkozik, vagy a hasonló megjelölésére is. A jelen eset körülményei között így marad némi kétség az 5. cikk (1) bekezdése
         a) pontjának alkalmazhatóságát illetően. Az általános francia ítélkezési gyakorlat szerint jogsértés történik minden olyan
         esetben, amikor a védjegy megkülönböztető elemeit – bármilyen céllal – reprodukálják.
      
      18.   A Cour d’appel következésképpen az alábbi kérdést terjeszti előzetes döntéshozatalra a Bíróság elé:
      „A 89/104/EGK irányelv 5. cikkének (1) bekezdését úgy kell‑e értelmezni, hogy valamely lajstromozott szóvédjegynek az erre
         nem feljogosított harmadik személy által történő felvétele cégnévként, kereskedelmi névként vagy cégjelzésként azonos áruk
         forgalmazásának tevékenysége keretében e védjegy gazdasági tevékenység körében történő olyan használatának minősül‑e, amelyet
         a jogosult kizárólagos joga értelmében megtilthat?”
      
      19.   A Céline SA, a francia és az olasz kormány, az Egyesült Királyság Kormánya, valamint a Bizottság írásbeli és szóbeli észrevételeket
         terjesztettek a Bíróság elé.
      
       Álláspont
       Előzetes megjegyzések
      20.   Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés lényegében arra irányul, hogy egy cégnév, illetve kereskedelmi név(7) felvétele használatnak minősül‑e az irányelv 5. cikkének (1) bekezdése értelmében. E megszövegezés két megjegyzést sugalmaz.
      
      21.   Először is szükséges lehet bizonyos esetekben különbséget tenni e név hivatalos felvétele és a felvételt követő használat
         módja között.
      
      22.   Másodszor az alapügy az 5. cikk (1) bekezdésének a) pontja alá tartozhat, és nem az 5. cikk (1) bekezdésének b) pontja alá,
         mivel az előzetes döntéshozatalra utaló végzés világosan kifejti, hogy a megjelölés és a védjegy, valamint az érintett áruk
         kifejezetten azonosak, és nem csupán hasonlóak. Következésképpen nem merül fel a megjelölés és a védjegy közötti összetéveszthetőség
         kérdése a jelen esetben. E kérdés mindenesetre független annak a kérdésétől, hogy a megjelölés és az áruk közötti kapcsolat
         e két pont bármelyike értelmében vett használatnak minősül‑e.
      
       Az 5. cikk (1) bekezdésének a) pontja
      23.   Az irányelv 5. cikkének megfogalmazása – a nyelvi változatok közötti különbségeket is figyelembe véve – finom eltéréseket
         mutat, azonban ez nem vonhatja el a figyelmünket arról, hogy meglehetősen egyértelműen különbséget tesz a megjelölés kétféle
         használata között.
      
      24.   Egyfelől az (1) és (2) bekezdésben (valamint az ezekre hivatkozó (3) és (4) bekezdésben) árukkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos
         használatról van szó. Másfelől az (5) bekezdésben az áruk vagy szolgáltatások megkülönböztetésétől eltérő célokra történő
         használatról van szó.
      
      25.   E szembeállításból kitűnik, amint azt az ítélkezési gyakorlat is megerősíti,(8) hogy az (1)–(4) bekezdés szerinti használat áruk vagy szolgáltatások megkülönböztetésére irányul.
      
      26.   A Bíróság még inkább világossá tette e fogalmat az 5. cikk (1) bekezdésének a) pontjával összefüggésben, amikor lényegében
         kimondta, hogy az e rendelkezés által biztosított kizárólagos jog célja az, hogy lehetővé tegye a védjegyjogosult különös
         jogosulti érdekeinek védelmét, azaz annak biztosítását, hogy a védjegy betölthesse rendeltetését, különösen azt az alapvető
         funkcióját, hogy a fogyasztók számára garantálja az áru eredét. E jog gyakorlásának következésképpen azokra az esetekre kell
         korlátozódnia, amikor a megjelölés használata sérti vagy sértheti e funkciókat. A jogosult nem tilthatja meg a használatot,
         amennyiben az – tekintettel a védjegy funkcióira – nem sértheti a saját jogosulti érdekeit. E jogának kizárólagossága csak
         e korlátokon belül indokolt.(9)
      
      27.   Ezenkívül a védjegyjogosult érdekeit ily módon sérti többek között az a használat, amely azt a benyomást kelti, hogy a gazdasági
         életben anyagi kapcsolat áll fenn a jogosult és a harmadik személy által eladásra kínált áruk között. E tekintetben meg kell
         vizsgálni, hogy a célközönség értelmezheti‑e úgy a használt megjelölést, mint amely azon vállalkozást jelöli, vagy hivatott
         jelölni, amelytől az áruk származnak.(10)
      
      28.   E tényezők nagyban hozzájárulnak az előterjesztő bíróság által feltett kérdés megválaszolásához – figyelembe véve, hogy az
         értékelés végtére is ténybeli értékelés, amelyet az adott esetben a tények megállapításában hatáskörrel rendelkező bíróság
         kell, hogy megtegyen.
      
      29.   Amennyiben az alapügy körülményei között a védjegyjogosultnak joga van megtiltani a kifogásolt használatot az irányelv 5. cikke
         (1) bekezdésének a) pontja értelmében, meg kell állapítani, hogy a megjelölés használata alkalmas az érintett áruk megkülönböztetésére
         és sérti a jogosult érdekeit, mivel korlátozza védjegyének azon képességét, hogy betöltse alapvető funkcióját, azaz hogy a
         fogyasztók számára garantálja a saját árui eredét. Ez a helyzet áll fenn, többek között, amikor a szóban forgó használat azt
         a benyomást kelti, hogy a gazdasági életben anyagi kapcsolat áll fenn a védjegyjogosult és a máshonnan származó áruk között.
         E tekintetben meg kell vizsgálni, hogy a célközönség értelmezheti‑e úgy a használt megjelölést, mint amely az áruk származását
         jelöli, vagy hivatott jelölni.
      
      30.   Az irányelv 5. cikke (1) bekezdésének a) pontját illetően a Bíróság állandó ítélkezési gyakorlatából kitűnik, hogy a közönség
         tudatában fennálló összetévesztés veszélyét átfogóan kell értékelni, figyelembe véve az ügy valamennyi releváns tényezőjét.(11) A tizedik preambulumbekezdés ezenkívül megállapítja, hogy az összetéveszthetőség értékelése számos tényezőtől függ, különösen
         a védjegy piaci ismertségétől, attól a képzettársítástól, amelyet a használt vagy a védjegyként lajstromozott megjelölés előidéz,
         valamint a védjegy és a megjelölés közötti, valamint a velük megjelölt áruk vagy szolgáltatások közötti hasonlóság mértékétől.
      
      31.   Bár, amint már említettem, az 5. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti összetéveszthetőség értékelése eltér attól az értékeléstől,
         amelyet a 29. pontban vázoltam fel az 5. cikk (1) bekezdésének a) pontjára tekintettel, világosnak tűnik, hogy ugyanaz az
         átfogó szemlélet szükséges mindkét esetben. Ruiz‑Jarabo főtanácsnok az Arsenal Football Club ügyre vonatkozó indítványában(12) az 5. cikk (1) bekezdésének a) pontja szempontjából figyelembe veendő tényezők listájára hivatkozik, amely a tizedik preambulumbekezdés
         felsorolására emlékeztet: említi az áruk és szolgáltatások természetét, azoknak a helyzetét, akiknek szánják őket, a piac
         szerkezetét és a védjegyjogosult piaci helyzetét. Mindezen elemek vizsgálata nem tartozik a Bíróság hatáskörébe, mivel ténybeli
         értékelés, amely a nemzeti bíróság kizárólagos hatásköre.
      
      32.   Hozzátenném – és ebben egyetértek az olasz kormány beadványával –, hogy az értékelésnek objektívnak kell lennie, és nem függhet
         a megjelölés használójának szándékától.
      
      33.   Bár a hatáskörrel rendelkező nemzeti bíróság feladata, hogy a szükséges ténybeli értékelést elvégezze a Bíróság ítélkezési
         gyakorlatának fényében, néhány további megjegyzés a kérdést előterjesztő bíróság számára kiegészítő iránymutatást nyújthat.
      
      34.   A tárgyaláson úgy tűnt, hogy egyetértés volt arra vonatkozóan, hogy az alapügyben szóban forgó használat – azaz egy cég‑ és/vagy
         kereskedelmi név felvétele és használata – az irányelv 5. cikke (1) bekezdésének értelmében „használatnak” minősülhet, azonban
         nem minden esetben minősül szükségszerűen és automatikusan annak. Ezzel egyetértek.
      
      35.   A cégnév használata nem szükségszerűen a vállalkozás által a „gazdasági tevékenység körében” kínált „árukkal, illetve szolgáltatásokkal”
         kapcsolatos. A használata korlátozódhat a hivatalosabb körülményekre, míg a vállalkozás egy vagy több másik néven folytat
         kereskedelmi tevékenységet. Még a cégnév árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban való, gazdasági tevékenység körében
         történő használata sem feltétlenül áruk, illetve szolgáltatások megkülönböztetésére, származásuk jelölésére szolgál, illetve
         kelti azt a benyomást, hogy a gazdasági életben anyagi kapcsolat áll fenn az azonos vagy hasonló védjegy jogosultjával. A
         tárgyaláson az Egyesült Királyság példaként cégnéven kiállított, de más márkanévvel, illetve kereskedelmi névvel azonosított
         áruk eladásáról szóló számlát mutatott be. A fortiori egy cégnév bármiféle használatot megelőző puszta felvétele (bejegyzése) – ami a nemzeti bíróság által megfogalmazott kérdésnek
         a tárgya – általában nem tartozik az irányelv 5. cikke (1) bekezdésének hatálya alá.
      
      36.   Másfelől valószínűtlennek tűnik, hogy egy kereskedelmi név felvételét nem követi gazdasági tevékenység körében történő használat.
         A használat módja mindazonáltal – az összes körülmény függvényében – nem mindig az áruk vagy szolgáltatások megkülönböztetésére,
         származásuk jelölésére szolgál, illetve nem kelti azt a benyomást, hogy a gazdasági életben anyagi kapcsolat áll fenn az azonos
         vagy hasonló védjegy jogosultjával.
      
      37.   E tekintetben kiemelném, hogy az 5. cikk (1) és (2) bekezdése alapján megtiltható magatartásoknak az 5. cikk (3) bekezdésében
         található nem kimerítő listája nem vonja maga után azt, hogy e magatartás valamennyi esete mindig a lehetséges tilalom alá
         esik. Mindig meg kell bizonyosodni arról, hogy az adott magatartás megfelel‑e a fenti 29. pontban kifejtett értékelési szempontoknak.
      
      38.   Ennélfogva a nemzeti bíróság által megfogalmazott kérdésre adandó válasz az kell, hogy legyen, hogy egy cég‑, illetve kereskedelmi
         név puszta felvétele általában nem tekinthető az irányelv 5. cikkének (1) bekezdése értelmében vett használatnak, e név gazdasági
         tevékenység körében történő későbbi használatát a hatáskörrel rendelkező bíróságnak kell értékelnie az adott ügy tényei alapján,
         a fenti 29. pontban kifejtett szempontok fényében, annak érdekében, hogy meghatározza, hogy az árukkal, illetve szolgáltatásokkal
         kapcsolatos használatnak minősül‑e e rendelkezés értelmében.
      
      39.   Azonban e válaszon kívül számos további megfontolás segítheti a nemzeti bíróságot az elé terjesztett jogvita eldöntésében.
         Az Egyesült Királyság csakugyan kért további iránymutatást bizonyos, a tárgyaláson megvitatott szempontokat illetően, és a
         tény, hogy az ügyet a nagytanács elé utalták, már magában azt jelzi, hogy további elemzés szükséges.
      
       Más, védendő jogalapok
      40.   Amennyiben a francia szabályozás, amint azt a bíróságok értelmezik, lehetővé teszi a védjegyjogosult számára, hogy megtiltsa
         valamely cég‑, illetve kereskedelmi név használatát olyan körülmények között, amelyek nem szolgálnak áruk, illetve szolgáltatások
         megkülönböztetésére, származásuk jelölésére, illetve nem keltik azt a benyomást, hogy a gazdasági életben anyagi kapcsolat
         áll fenn a védjegy jogosultjával, illetve nem sértik más módon az érdekeit, tekintettel a védjegy funkcióira, e szabályozás
         nem alapulhat helytállóan az irányelv 5. cikkének (1) bekezdésén.
      
      41.   Ugyanakkor helytállóan alapulhat az 5. cikk (5) bekezdésén, amely lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy oltalmat biztosítsanak
         egy megjelölés áruk, illetve szolgáltatások „megkülönböztetés[é]től eltérő célokra szolgáló” használata ellen – amint azt
         a Bíróság is megerősítette a Robelco‑ügyben hozott ítéletében, amelyre a Cour d’appel hivatkozik(13). Amennyiben ez a helyzet, emlékezni kell arra, hogy az 5. cikk (5) bekezdésére csak akkor lehet hivatkozni, ha a megjelölés
         használata alapos ok nélküli, és sérti vagy tisztességtelenül kihasználja a védjegy megkülönböztető képességét vagy jó hírnevét.
         Az értékelés itt ismét ténybeli, és a hatáskörrel rendelkező nemzeti bíróság által végzendő.
      
      42.   Ezenfelül az irányelv hatodik preambulumbekezédese kimondja, hogy nem zárja ki a védjegyjogon kívüli – például a tisztességtelen
         versenyre, a polgári jogi felelősségre vagy a fogyasztóvédelemre vonatkozó – tagállami jogszabályi rendelkezések védjegyekre
         történő alkalmazását. A tisztességtelen versenyre vonatkozó nemzeti jog nyilvánvalóan biztosíthat olyan jogokat a védjegyjogosult
         számára, mint amilyeneket a Céline SA kíván gyakorolni az alapügyben. A cégbejegyzésre vonatkozó szabályozás szintén korlátozhatja
         a lajstromozható nevek típusait, kizárva többek között azokat, amelyek valamely már létező védjeggyel azonosak, illetve ahhoz
         hasonlók.
      
      43.   Emlékeztetni kell arra ugyanakkor, hogy azon rendelkezések közül, amelyekre a Céline SA támaszkodni kíván, a nemzeti bíróság
         kérdése a védjegyjog olyan területére szorítkozik, amelyeket az irányelv 5. cikke (1) bekezdése teljes mértékben harmonizált.(14) E harmonizációra tekintettel az ilyen rendelkezések csak akkor jogszerűek, ha megfelelnek az 5. cikk (1) bekezdésének.
      
       A 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja
      44.   Amennyiben a Céline SA által gyakorolni kívánt jog a védjegyjogból, illetve a védjegyjogosulti helyzetéből következik, nem
         hagyható figyelmen kívül az irányelv 6. cikke (1) bekezdésének a) pontjában található korlátozás, amely szerint a jogosult
         nem tilthat el mást attól, hogy gazdasági tevékenysége körében használja saját nevét vagy címét, amennyiben ez összhangban
         van az üzleti tisztesség követelményeivel.
      
      45.   A Céline SA meg kívánja tiltani a Céline SARL‑nak ez utóbbi saját cég‑, és kereskedelmi nevének használatát. Egyetértek az
         Egyesült Királyság Kormányával abban, hogy az olyan elemeket, mint a „SARL”, amely csupán a jogi személy egy adott formáját
         jelöli, figyelmen kívül kell hagyni. A Bíróság egyébként kimondta, hogy a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja nem korlátozódik
         csupán a természetes személyek nevére(15).
      
      46.   Nem értek ugyanakkor egyet az olasz kormány tárgyaláson benyújtott beadványával, amely szerint a 6. cikk (1) bekezdésének
         a) pontja nem teszi lehetővé más számára, hogy gazdasági tevékenysége körében a nevét használja áruk, illetve szolgáltatások
         megkülönböztetésére, amennyiben e név és a bejegyzett védjegy, vagy az érintett áruk, illetve szolgáltatások között azonosság,
         vagy hasonlóság áll fent, azaz az 5. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott körülmények között.
      
      47.   Épp ellenkezőleg, mivel a védjegyjogosult azon jogát, hogy megtilthat bizonyos magatartásokat, lényegében ez utóbbi rendelkezések
         határozzák meg, a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontjában található korlátozás az így meghatározott jogokat kell, hogy érintse.
         Egyébként a korlátozás legfeljebb csak az 5. cikk (2) és (5) bekezdésében meghatározott lehetséges jogokat érintené. A rendelkezések
         megfogalmazása és szerkezete azonban világossá teszi, hogy a 6. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott korlátozás
         az egész 5. cikket érinti. A Bíróság kimondta az Anheuser‑Busch ügyben hozott ítéletében(16), hogy egy személy elvileg hivatkozhat a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott kivételre annak érdekében, hogy
         saját kereskedelmi neve jelölésére használhassa a védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonló megjelölést, jóllehet az 5. cikk (1) bekezdésének
         alkalmazási körébe tartozó használatról van szó, amelyet az e rendelkezés által számára biztosított kizárólagos jogok értelmében
         a védjegyjogosult egyébként megtilthatna.
      
      48.   A jelentős kérdés az alapeljárás összefüggésében ugyanakkor az, hogy a „Céline” védjegy Céline SA általi lajstromoztatása
         után a „Céline” névnek a nancy‑i üzlet által (kereskedelmi névként, majd később cégnévként) történő felvétele, majd azt követő,
         árukkal kapcsolatos használata (amennyiben az ilyen használat megállapítást nyer) összhangban van‑e az üzleti tisztesség követelményeivel
         (amennyiben a nevet a védjegy lajstromozása előtt vették volna fel és használták volna, az „üzleti tisztesség” követelménye
         természetesen csupán a lajstromozás utáni használatra lenne alkalmazható, és az alkalmazását érintené az egymáshoz viszonyított
         időzítés).
      
      49.   Az értékelés ismét csak ténybeli, a hatáskörrel rendelkező nemzeti bíróságnak kell elvégeznie. E Bíróság mindamellett korábban
         már nyújtott bizonyos iránymutatást arra vonatkozóan, hogy mi tekinthető üzleti tisztességnek az irányelv 6. cikk (1) bekezdés
         értelmében, és az Egyesült Királyság a jelen eljárásban külön kérte a Bíróságot, hogy nyújtson részletesebb felvilágosítást.
         Amennyiben a nagytanács úgy dönt, hogy teljesíti e kérést, a következő észrevételek lehetnek relevánsak.
      
      50.   Általánosságban az üzleti tisztesség feltétele a védjegyjogosult jogos érdekében történő tisztességes eljárás kötelezettségét
         fejezi ki.(17) A nemzeti bíróság feladata az összes releváns körülménynek, többek között annak az átfogó mérlegelése, hogy a nevet vagy
         más jelzést használó tekinthető‑e úgy, mint aki a védjegyjogosulttal szemben tisztességtelen versenyt folytat.(18)
      
      51.   A Gillette‑ügyben hozott ítéletben(19) az irányelv 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja összefüggésében a Bíróság kimondta, hogy az ilyen használat különösen akkor
         nem felel meg az üzleti tisztesség követelményeinek a gazdasági tevékenység körében, ha például:
      
      –       a használat módja arra enged következtetni, hogy a használó és a védjegyjogosult között üzleti kapcsolat áll fenn; vagy
      –       a használat befolyásolja a védjegy értékét azáltal, hogy tisztességtelenül kihasználja a védjegy megkülönböztető képességét
         vagy jó hírnevét; vagy
      
      –       a használat rontja vagy becsmérli az említett védjegy hitelét.
      52.   Ezen iránymutatás nagyban segíti a nemzeti bíróságnak az előtte folyamatban lévő ügy értékelését. Ugyanakkor a Céline SARL
         az általa használt nevet nem vette fel és nem használta sem kereskedelmi‑, sem cégnévként azelőtt, hogy a Céline SA bejegyeztette
         volna a „Céline” védjegyét.
      
      53.   Világosnak tűnik, hogy a tudomásszerzés kérdése döntő ebben az összefüggésben.
      54.   Általában nem tekinthető úgy, hogy egy személy az üzleti tisztesség követelményeivel összhangban cselekszik, ha gazdasági
         tevékenysége körében olyan nevet vesz fel olyan áruk, illetve szolgáltatások megkülönböztetésére, amelyekről tudja, hogy azonosak,
         vagy hasonlóak azokhoz, mint amelyekre az általa felvett névvel azonos vagy ahhoz hasonló védjegy vonatkozik.
      
      55.   Az a puszta tény, hogy nem bírt tudomással a védjegy létezéséről, szintén nem elegendő ahhoz, hogy a név felvétele és használata
         megfeleljen az üzleti tisztességnek. Az üzleti tisztesség ésszerű gondosságot kíván meg a gazdasági tevékenység körében használt
         név kiválasztásában, s ez abban áll, hogy meg kell bizonyosodni arról, hogy a kiválasztott név nem ütközik – egyebek mellett –
         valamely létező védjeggyel, tehát ellenőrizni kell, hogy létezik‑e ilyen védjegy. A nemzeti és közösségi védjegylajstromokban
         való keresés általában nem különösebben nehéz, illetve megerőltető.
      
      56.   Ugyanakkor, amennyiben ésszerű gondossággal járt el, és nem talált ilyen védjegyet, akkor nem állítható, hogy a nevet felvevő
         személy e tekintetben az üzleti tisztességgel ellentétesen cselekedett volna. E körülmények között természetesen csupán kivételesen
         létezhet ténylegesen a névhez hasonló, vagy azzal azonos védjegy, amelynek a jogosultja szándékában állhat megakadályozni
         a név használatát. De amennyiben ez a helyzet állna fenn, szerintem a védjegyjogosult jogát korlátozza az irányelv 6. cikkének
         (1) bekezdése, mivel a korlátozásnak csak a használó magatartásának a tisztessége a feltétele.(20)
      
      57.   Másfelől, ha található hasonló vagy azonos védjegy, annak mértéke, hogy a védjegyjogosult mennyiben tilthatja meg a név használatát,
         a használó ezt követő magatartásától függ. Az üzleti tisztesség feltételezhetően legalább azt jelenti, hogy felveszi a kapcsolatot
         a védjegyjogosulttal, és tudakozódik a reakciója felől. Amennyiben az alapos okkal kifogásolta a név használatát (és az 5. cikk
         alá eső bármely körülmény, természetéből adódóan, alapos okot szolgáltathat a kifogáshoz), a kifogásolt név további használata
         nem lenne összhangban az üzleti tisztességgel.
      
      58.   Az Egyesült Királyság Kormánya azt javasolta, hogy a védjegyjogosult részéről történő hozzájárulás eleve kizárhatja, hogy
         megtiltsa később a név használatát. Ugyanakkor, míg az ilyen egyéni korlát logikusnak tűnhet, nem képezi részét – úgy tűnik –
         a 6. cikk (1) bekezdése rendszerének, amely – mint már említettem – csupán a használó magatartásának tisztességétől függ.
         E szabályt alá kellene rendelni azon feltételnek, hogy nem képes olyan magatartást orvosolni, amely kezdetben nem volt összhangban
         az üzleti tisztességgel, amennyiben e magatartás, illetve a szándék lényegében nem következik be változás. Másfelől az a személy,
         aki felvette a kapcsolatot a védjegy jogosultjával (és biztosítja, hogy ez utóbbi megkapta az értesítését), úgy tekinthető,
         mint aki az üzleti tisztességgel összhangban cselekszik, amennyiben, ésszerű határidő elteltén belül, a védjegyjogosult nem
         emelt kifogást a hasonló vagy azonos név használata ellen. Mindenesetre a védjegyjogosultnak a védjegyéhez hasonló, vagy azzal
         azonos név használatához való hozzájárulása – a körülményektől függően – elegendő lehet ahhoz, hogy engedélynek minősüljön
         az 5. cikk első bekezdése értelmében, és így a használat nem tiltható meg más úton.
      
      59.   Végül megemlítenék egy kérdést, amely nem releváns az alapügyben, mivel az a francia jogra és francia területre korlátozódik.
         Az irányelvnek – az első preambulumbekezdésben kifejtett – elsődleges célja a tagállami jogszabályok közelítése azon eltérések
         megszüntetése érdekében, „amelyek gátolhatják az áruk és a szolgáltatások szabad mozgását, valamint torzíthatják a közös piacon
         belüli versenyt”. Hogyan érintené az üzleti tisztesség betartásának követelményét, ha a Céline SARL egy másik tagállambeli
         védjegy lenne, amely belép a francia piacra?
      
      60.   Úgy tűnik számomra, hogy ugyanazokat a megfontolásokat kell alkalmazni. Egy gazdasági szereplőnek elvileg joga kell legyen
         arra, hogy ugyanazt a személy‑, cég‑, illetve kereskedelmi nevet használja a Közösségben mindenhol, és ebben ne akadályozhassa
         meg valamely tagállamban egy, a szóban forgó névvel azonos, vagy ahhoz hasonló védjegy későbbi bejegyzése e tagállamban (vagy a Közösségi Védjegylajstromban). Ugyanakkor e név használatának kiterjesztése egy új tagállamra az üzleti tisztesség ugyanazon követelményének kell legyen alávetve, amely szerint meg kell győződni arról,
         hogy azonos vagy hasonló védjegyet bejegyeztek‑e már e név felvétele előtt e tagállamban (vagy közösségi védjegyként).
      
       Végkövetkeztetések
      61.   Következésképpen nézetem szerint a Cour d’appel de Nancy által eléterjesztett kérdésre a Bíróságnak a következő választ kell
         adnia:
      
      „Egy már létező védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonló cég‑, illetve kereskedelmi név puszta felvétele nem tekinthető használatnak
         a védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1988 december 21‑i 89/104/EGK irányelv 5. cikkének (1) bekezdése
         értelmében.
      
      E név gazdasági tevékenység körében történő későbbi használatát a hatáskörrel rendelkező bíróságnak kell értékelnie annak
         meghatározása érdekében, hogy az e rendelkezés értelmében vett, árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatos használatnak
         minősül‑e, azaz alkalmas‑e az érintett áruk, illetve szolgáltatások megkülönböztetésére és sérti‑e a védjegyjogosult érdekeit
         a védjegye azon képességének korlátozásával, hogy betöltse azon alapvető funkcióját, hogy a fogyasztók számára garantálja
         a saját árui, illetve szolgáltatásai eredetét. Ez a helyzet áll fenn, többek között, amikor a szóban forgó használat azt a
         benyomást kelti, hogy a gazdasági életben anyagi kapcsolat áll fenn a védjegyjogosult és a máshonnan származó áruk, illetve
         szolgáltatások között. E tekintetben meg kell vizsgálni, hogy a célközönség értelmezheti‑e úgy a használt megjelölést, mint
         amely az áruk, illetve szolgáltatások származását jelöli vagy hivatott jelölni.
      
      A védjegyjogosultnak az e használat megtiltására vonatkozó jogát korlátozza a 89/104/EGK irányelv 6. cikke (1) bekezdésének
         a) pontja, e korlátozás az üzleti tisztesség használó által történő betartásától függ. E használat különösen akkor nem felel
         meg az üzleti tisztesség követelményeinek, ha arra enged következtetni, hogy a használó és a védjegyjogosult között üzleti
         kapcsolat áll fenn, befolyásolja a védjegy értékét azáltal, hogy tisztességtelenül kihasználja a védjegy megkülönböztető képességét
         vagy jó hírnevét; vagy a használat rontja vagy becsmérli az említett védjegy hitelét. Egy gazdasági tevékenység körében történő
         használat céljából felvett névvel kapcsolatban az üzleti tisztesség ésszerű gondosságot foglal magában, tehát az azon árukkal,
         illetve szolgáltatásokkal, amelyek vonatkozásában a nevet használni kívánják azonos, vagy azokhoz hasonló áruk, illetve szolgáltatások
         vonatkozásában bejegyzett bármely azonos vagy hasonló védjegy jogosultjával történő kapcsolatfelvételt, illetve az e védjegyjogosult
         által – ésszerű határidőn belül – megkívánt ésszerű feltételeknek való megfelelést.”
      
      1 –	Eredeti nyelv: angol.
      
      2 –	A védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1988. december 21‑i 89/104/EGK első tanácsi irányelv
         (HL 1989. L 40., 1. o., magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 92. o.) (a továbbiakban: irányelv).
      
      3 –	A cég saját reklámja szerint a céget Céline Viapiana alapította 1945‑ben. A dátumot illető eltérés azonban lényegtelennek
         tűnik. Mindkét esetben a „Céline” szóvédjegy 1948‑as lajstromozása megelőzi a „Céline” kereskedelmi névként való 1950‑es nancy‑i
         első bejegyzését, illetve használatát.
      
      4 –	Úgy tűnik, hogy a boltot 1950‑ben Grynfogel úr nyitotta, aki azt a lánya, Céline után nevezte el. Az üzlet azóta is családi
         vállalkozásként működik.
      
      5 –	Ezen időpontot a nemzeti eljárásban vitatja a Céline SARL, amely arra hivatkozik, hogy a Céline SA már 1974‑ben tudomást
         szerzett a létéről.
      
      6 –	A C‑23/01. sz. ügyben 2002. november 21‑én hozott ítélet (EBHT 2002., I‑10913. o.) 34. pontja.
      
      7 –	A tárgyaláson a francia kormány képviselője megerősítette, hogy a jelen eset szempontjából nincs jogilag releváns különbség
         a kereskedelmi név (nom commercial), amely a kereskedőt azonosítja, és a cégjelzés (enseigne) között, amely az üzlethelyiséget azonosítja. A jelen eset tekintetében mindkét fogalomra „kereskedelmi névként” fogok hivatkozni.
      
      8 –	Lásd a Bíróság C‑63/97. sz. BMW‑ügyben 1999. február 23‑án hozott ítéletének [EBHT 1999., I‑905. o.] 38. pontját.
      
      9 –	Lásd a Bíróság C‑206/01. sz. Arsenal Football Club ügyben 2002. november 12‑én hozott ítéletének [EBHT 2002., I‑10273. o.]
         51–54. pontját, és a C‑245/02. sz. Anheuser‑Busch ügyben 2004. november 16‑án hozott ítéletének [EBHT 2004., I–10989. o.]
         59. pontját.
      
      10 –	Lásd a fenti, 9. lábjegyzetben hivatkozott Arsenal Football Club ügyben hozott ítélet 56. és 57. pontját, valamint az Anheuser‑Busch
         ügyben hozott ítélet 60. pontját.
      
      11 –	Lásd például a Bíróság C‑251/95. sz. SABEL‑ügyben 1997. november 11‑én hozott ítéletének [EBHT 1997., I‑6191. o.] 22. pontját;
         a C‑342/97. sz. Lloyd Schuhfabrik Meyer ügyben 1999. június 22‑én hozott ítéletének [EBHT 1999., I‑3819. o.] 18. pontját,
         a C‑425/98. sz. Marca Mode ügyben 2000. június 22‑én hozott ítéletének [EBHT 2000., I‑4861. o.] 40. pontját, valamint a C‑120/04. sz.
         Medion‑ügyben 2005. október 6‑án hozott ítéletének [EBHT 2005., I‑8551. o.] 27. pontját.
      
      12 –	A 9. lábjegyzetben hivatkozott ügy indítványának 53. pontja.
      
      13 –	Lásd a fenti 17. pontot.
      
      14 –	Lásd például a 9. lábjegyzetben hivatkozott Arsenal Football Club ügyben hozott ítélet 43–45. pontját.
      
      15 –	Lásd a 9. lábjegyzetben hivatkozott Anheuser‑Busch ügyben hozott ítélet 77–80. pontját. Mivel az irányelv nem tartalmaz
         korlátozást arra nézve, hogy milyen típusú név használható, a nemzeti szabályozás nem értelmezhető oly módon, hogy ilyen korlátozást
         határoz meg.
      
      16 –	A 9. lábjegyzetben hivatkozott ítélet 81. pontja.
      
      17 –	A 8. lábjegyzetben hivatkozott BMW‑ügyben hozott ítélet 61. pontja, a C‑100/02. sz. Gerolsteiner Brunnen ügyben 2004. január
         7‑én hozott ítélet [EBHT 2004., I‑691. o.] 24. pontja, valamint a 9. lábjegyzetében hivatkozott Anheuser‑Busch ügyben hozott
         ítélet 82. pontja.
      
      18 –	A 17. lábjegyzetben hivatkozott Gerolsteiner Brunnen ügyben hozott ítélet 26. pontja, és a 9. lábjegyzetben hivatkozott
         Anheuser‑Busch ügyben hozott ítélet 84. pontja.
      
      19 –	A C‑228/03. sz. a The Gillette Company és a Gillette Group Finland ügyben 2005. március 17‑én hozott ítélet [EBHT 2005.,
         I‑2337. o.].
      
      20 –	Másik ilyen eset lehet az 5. cikk (1) bekezdésének b) pontja összefüggésében, amikor a nevet felvevő személy talált hasonló
         vagy azonos védjegyet, de jóhiszeműen tévedett a vonatkozó áruk vagy szolgáltatások hasonlósága fokának értékelését illetően.