CELEX: 62005TJ0458
Language: lv
Date: 2007-11-20
Title: Pirmās instances tiesas spriedums (piektā palāta) 2007. gada 20.novembrī. # Tegometall International AG pret Iekšējā tirgus saskaņošanas biroju (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB). # Kopienas preču zīme - Spēkā neesamības pasludināšanas process - Kopienas vārdiskas preču zīmes "TEK" reģistrācijas pieteikums - Strīda priekšmets - Tiesību uz aizstāvību ievērošana - Absolūtie atteikuma pamatojumi - Aprakstošs raksturs - Regulas (EK) Nr. 40/94 7. panta 1. punkta b), c) un g) apakšpunkts un 51. panta 1. punkta a) apakšpunkts. # Lieta T-458/05.

Lieta T‑458/05
      Tegometall International AG
      pret
      Iekšējā tirgus saskaņošanas biroju (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB)
      Kopienas preču zīme – Spēkā neesamības pasludināšanas process – Kopienas vārdiskas preču zīmes “TEK” reģistrācijas pieteikums – Strīda priekšmets – Tiesību uz aizstāvību ievērošana – Absolūti atteikuma pamatojumi – Aprakstošs raksturs – Regulas (EK) Nr. 40/94 7. panta 1. punkta b), c) un g) apakšpunkts un 51. panta 1. punkta a) apakšpunkts
      Sprieduma kopsavilkums
      1.      Kopienas preču zīme – Apelācijas process – Prasība Kopienu tiesā – Preču un pakalpojumu saraksta ierobežošana pēc Apelāciju
            padomes lēmuma pieņemšanas
      (Padomes Regulas Nr. 40/94 63. panta 2. punkts un 135. panta 4. punkts)
      2.      Kopienas preču zīme – Atteikšanās, atcelšana un spēkā neesamība – Absolūti spēkā neesamības pamati – Reģistrācija, kas ir
            pretrunā Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta c) apakšpunktam
      (Padomes Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts un 51. panta 1. punkta a) apakšpunkts)
      1.      Prasības par Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) Apelāciju padomes lēmumu ietvaros Pirmās
         instances tiesa strīdīgo lēmumu var atcelt vai grozīt tikai tad, ja tā pieņemšanas brīdī to ietekmēja viens no Regulas Nr. 40/94
         par Kopienas preču zīmi 63. panta 2. punktā paredzētajiem atcelšanas vai grozīšanas pamatiem, tas ir, nekompetence, būtisku
         formas prasību pārkāpums, [EK] līguma, Regulas Nr. 40/94 vai kādas tiesību normas saistībā ar to piemērošanu pārkāpums, vai
         pilnvaru pārsniegšana. Šī tiesiskuma kontrole ir jāveic, ievērojot prāvas faktisko un juridisko kontekstu, kāds tas ticis
         izskatīts Apelāciju padomē.
      
      Šajā sakarā, lai gan Regulas Nr. 40/94 44. panta 1. punktā ir paredzēts, ka “pieteikuma iesniedzējs var jebkurā laikā atsaukt
         savu Kopienas preču zīmes [reģistrācijas] pieteikumu vai ierobežot tajā ietverto preču un pakalpojumu sarakstu”, minētā saraksta
         ierobežojums, kas ir veikts pēc apstrīdētā Apelāciju padomes lēmuma pieņemšanas, šī lēmuma, kas ir vienīgais, kas tiek izskatīts
         Pirmās instances tiesā, tiesiskumu nevar ietekmēt.
      
      Protams, noteiktos apstākļos preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja Pirmās instances tiesā iesniegtu paziņojumu,
         atbilstoši kuram tas savu pieteikumu atsauc tikai attiecībā uz dažām no precēm, kas bija iekļautas sākotnējā reģistrācijas
         pieteikumā, var interpretēt vai nu kā paziņojumu, ka apstrīdēto lēmumu apstrīd tikai tiktāl, ciktāl tajā ir iekļautas atlikušās
         pieteiktās preces, vai arī, ja šāda deklarācija tika iesniegta vēlākā procesa Pirmās instances tiesā stadijā, kā daļēju atteikšanos
         no prasības.
      
      Tomēr, ja, ierobežojot Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikumā iekļauto preču sarakstu, preču zīmes pieteikumā iesniedzējs
         paredz nevis svītrot no šī saraksta vienu vai vairākas preces, bet gan grozīt kādu īpašību, tādu kā visu šajā sarakstā iekļauto
         preču funkcionālais uzdevums, nevar izslēgt, ka šāds grozījums var ietekmēt ITSB instanču administratīvā procesa gaitā veikto
         Kopienas preču zīmes pārbaudi. Šajos apstākļos atļauja veikt šādu grozījumu prasības Pirmās instances tiesā stadijā līdzinātos
         strīda priekšmeta grozījumam, ko aizliedz Reglamenta 135. panta 4. punkts. Tādējādi, pārbaudot prasības pamatotību, Pirmās
         instances tiesa šādu ierobežojumu nevar ņemt vērā.
      
      (sal. ar 19., 20. un 22.–25. punktu)
      2.      Attiecībā uz “plauktiem un to daļām, it īpaši plauktos iekaramajiem groziem, ja visi minētie izstrādājumi izgatavoti no metāla”,
         kuri Nicas nolīguma izpratnē ietilpst 6. klasē, un visām minētajām precēm, kas nav izgatavotas no koka, kuras ietilpst 20. klasē,
         vārds “TEK” kā Kopienas preču zīme nebija jāreģistrē, jo pastāv Regulas Nr. 40/94 par Kopienas preču zīmi 7. panta 1. punkta
         c) apakšpunktā norādītais absolūtais atteikuma pamatojums, kas ir saistīts ar preču zīmes aprakstošā rakstura esamību no franču
         un itāļu valodā runājušā patērētāja viedokļa.
      
      Franču un itāļu valodā vārds “tek” nozīmē tīkkoka koksni un tātad apzīmē koka veidu un tā īpašības.
      Ņemot vērā preču, attiecībā uz kurām preču zīme “TEK” tikusi reģistrēta, sarakstu, īpašnieks nākotnē var piedāvāt šīs preces
         no tādiem materiāliem kā plastmasa vai metāls, tomēr tām piešķirot tīkkoka koksnes izskatu. Attiecīgās preces, it īpaši tās,
         kas ir izgatavotas no plastmasas, ņemot vērā visas pašlaik tirgū atrodamās koka imitācijas tehnikas, ar savu nokrāsu un ārējo
         aspektu var radīt iespaidu, ka tās ir izgatavotas no tīkkoka vai ka tām vismaz ir noteiktas tīkkoka īpašības. Tātad saikne,
         kas pastāv starp vārda “tek” nozīmi, no vienas puses, un plauktiem un to daļām un iekaramajiem groziem, ja visas minētās preces
         izgatavotas no metāla un nevis koka, no otras puses, šķiet pietiekami cieša, lai tā varētu ietilpt Regulas Nr. 40/94 7. panta
         1. punkta c) apakšpunkta iekļautā aizlieguma jomā.
      
      (sal. ar 83., 85., 87., 92. un 93. punktu)
PIRMĀS INSTANCES TIESAS SPRIEDUMS (piektā palāta)
      2007. gada 20. novembrī (*)
      
      Kopienas preču zīme – Spēkā neesamības pasludināšanas process – Kopienas vārdiskas preču zīmes “TEK” reģistrācijas pieteikums – Strīda priekšmets – Tiesību uz aizstāvību ievērošana – Absolūti atteikuma pamatojumi – Aprakstošs raksturs – Regulas (EK) Nr. 40/94 7. panta 1. punkta b), c) un g) apakšpunkts un 51. panta 1. punkta a) apakšpunkts
      Lieta T‑458/05
      Tegometall International AG, Lengvila‑Oberhofena [Lengwil‑Oberhofen] (Šveice), ko pārstāv H. Timmans [H. Timmann], advokāts,
      
      prasītāja,
      pret
      Iekšējā tirgus saskaņošanas biroju (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB), ko pārstāv J. Vebernderfers [J. Weberndörfer], pārstāvis,
      
      atbildētājs,
      otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece un persona, kas iestājusies lietā Pirmās instances tiesā, –
      Wuppermann AG, Leverkuzena [Leverkusen] (Vācija), ko sākotnēji pārstāvēja H. Huiskena [H. Huisken], pēc tam I. Frīdhofa [I. Friedhoff], advokātes,
      
      par prasību par ITSB Apelāciju otrās padomes 2005. gada 21. oktobra lēmumu (lieta R 1063/2004‑2), kurā labojums tika veikts
         2005. gada 16. novembrī, attiecībā uz procesu par spēkā neesamības paziņošanu starp Wuppermann AG un Tegometall International AG.
      
      EIROPAS KOPIENUPIRMĀS INSTANCES TIESA (piektā palāta)
      
      šādā sastāvā: priekšsēdētājs M. Vilars [M. Vilaras], tiesneši F. Deuss [F. Dehousse] un D. Švābi [D. Šváby],
      
      sekretāre K. Andova [K. Andová], administratore,
      
      ņemot vērā prasības pieteikumu, kas Pirmās instances tiesas kancelejā iesniegts 2005. gada 30. decembrī,
      ņemot vērā ITSB atbildes rakstu, kas Pirmās instances tiesas kancelejā iesniegts 2006. gada 5. aprīlī,
      ņemot vērā personas, kas iestājusies lietā, atbildes rakstu, kas Pirmās instances tiesas kancelejā iesniegts 2006. gada 12. aprīlī,
      pēc tiesas sēdes 2007. gada 13. februārī,
      pasludina šo spriedumu.
      Spriedums
       Prāvas priekšvēsture
      1        1999. gada 2. jūlijā Tegometall International AG Iekšējā tirgus saskaņošanas birojam (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) iesniedza Kopienas vārdiskas preču zīmes reģistrācijas
         pieteikumu, pamatojoties uz grozīto Padomes 1993. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 40/94 par Kopienas preču zīmi (OV 1994,
         L 11, 1. lpp.).
      
      2        Preču zīme, kuru lūdza reģistrēt, ir vārdisks apzīmējums “TEK”.
      
      3        Preces, attiecībā uz kurām tika pieteikta preču zīmes reģistrācija, ietilpst 6. un 20. klasē atbilstoši pārskatītajam un grozītajam
         1957. gada 15. jūnija Nicas Nolīgumam par preču un pakalpojumu starptautisko klasifikāciju preču zīmju reģistrācijas vajadzībām
         un attiecībā uz katru no šīm klasēm atbilst šādam aprakstam:
      
      –        6. klase: “plaukti un to daļas, it īpaši plauktos iekarami grozi, visi minētie izstrādājumi izgatavoti no metāla”;
      –        20. klase: “plaukti un to daļas, it īpaši plauktos iekarami grozi”.
      4        2001. gada 18. maijā preču zīme “TEK” tika reģistrēta kā Kopienas preču zīme.
      
      5        2003. gada 23. jūlijā Wuppermann AG iesniedza pieteikumu par to, ka, pamatojoties uz Regulas Nr. 40/94 51. panta 1. punkta a) apakšpunktu, Kopienas preču zīme
         “TEK” ir atzīstama par spēkā neesošu tā iemesla dēļ, ka reģistrāciju nepieļāva šīs regulas 7. panta 1. punkta b), c) un g) apakšpunktā
         norādītie absolūtie atteikuma pamatojumi.
      
      6        2004. gada 3. februārī prasītāja iesniedza lūgumu ierobežot 20. klasē iekļauto preču sarakstu, ko Anulēšanas nodaļa apmierināja.
         Pēc ierobežošanas 20. klasē iekļautās preces, ko aptver preču zīme “TEK”, ir šādas:
      
      “Plaukti un to daļas, it īpaši plauktos iekarami grozi, visi minētie izstrādājumi nav izgatavoti no koka.”
      7        Ar 2004. gada 20. septembra lēmumu Anulēšanas nodaļa, uzskatot, ka Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta b), c) un g) apakšpunktā
         norādītie absolūtie atteikuma pamatojumi šajā lietā nav piemērojami, personas, kas iestājusies lietā, pieteikumu par spēkā
         neesamības paziņošanu noraidīja un uzdeva tai samaksāt izdevumus.
      
      8        2004. gada 16. novembrī persona, kas iestājusies lietā, par Anulēšanas nodaļas lēmumu iesniedza apelācijas sūdzību (lieta
         R 1063/2004‑2), balstoties uz to, ka katrs no spēkā neesamības pamatojumiem, kas ir norādīti Regulas Nr. 40/94 51. panta 1. punkta
         a) apakšpunktā un 7. panta 1. punkta b), c) un g) apakšpunktā, skatot šīs normas kopsakarā, bija piemērojams.
      
      9        Ar 2005. gada 21. oktobra lēmumu, kurā labojums tika veikts 2005. gada 16. novembrī (turpmāk tekstā – “apstrīdētais lēmums”),
         Apelāciju otrā padome personas, kas iestājusies lietā, apelācijas sūdzību apmierināja, Anulēšanas nodaļas lēmumu atcēla un
         nolēma svītrot preču zīmi no reģistra, pamatojoties uz to, ka preču zīme ir aprakstoša Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta
         c) apakšpunkta izpratnē un ka tai nav atšķirtspējas šīs regulas 7. panta 1. punkta b) apakšpunkta izpratnē.
      
      10      Apelāciju otrā padome būtībā uzskatīja, pirmkārt, ka tiktāl, ciktāl termins “tek” itāļu un franču valodā nozīmē tīkkoku, ciktāl
         ir noteikts, ka plauktus un to daļas ražo no tīkkoka koksnes, un ciktāl nav izslēgts, ka no metāla un plastmasas izgatavoti
         plaukti un to daļas var imitēt tīkkoka koksni, termins “tek”, kad to izmanto attiecībā uz plauktiem un to daļām no metāla
         un nevis no koka, kalpo, lai “apzīmētu tīkkoka koksnes izskatu, ārējo aspektu un, attiecīgā gadījumā, citus kvalitatīvus aspektus”.
         Rezultātā tā secināja, ka preču zīme “TEK” ir pilnībā aprakstoša norāde Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta c) apakšpunkta
         izpratnē, kam jāpaliek pieejamai konkurentiem. Otrkārt, tā uzskatīja, ka, tā kā vārds “tek” nebija piemērots, lai reģistrācijai
         pieteiktās preces atšķirtu atkarībā no to izcelsmes, preču zīmes reģistrācija ir jāatsaka arī atšķirtspējas trūkuma dēļ Regulas
         Nr. 40/94 7. panta 1. punkta b) apakšpunkta izpratnē. Turpretim tā uzskatīja, ka tai nav jāpārbauda, vai attiecīgā preču zīme
         pēc savas dabas maldina sabiedrību Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta g) apakšpunkta izpratnē.
      
      11      2005. gada 29. decembrī prasītāja, nosūtot ITSB vēstuli, minēja, ka ar preču zīmi “TEK” apzīmējamo preču sarakstu tā ierobežo
         ar šādām precēm:
      
      –        6. klase: “plaukti un to daļas, it īpaši plauktos iekarami grozi, visi minētie izstrādājumi izgatavoti no metāla un nevis
         koka imitācijas”;
      
      –        20. klase: “plaukti un to daļas, it īpaši plauktos iekarami grozi, visi minētie izstrādājumi nav izgatavoti no koka vai koka
         imitācijas”.
      
       Lietas dalībnieku prasījumi
      12      Prasītājas prasījumi Pirmās instances tiesai ir šādi:
      
      –        grozīt apstrīdēto lēmumu;
      –        noraidīt pieteikumu par Kopienas vārdiskas preču zīmes “TEK” spēkā neesamības paziņošanu;
      –        pakārtoti, atcelt apstrīdēto lēmumu un nosūtīt lietu ITSB jaunas pārbaudes veikšanai;
      –        piespriest personai, kas iestājusies lietā, atlīdzināt izdevumus, kas saistīti ar procesu par spēkā neesamību, apelāciju ITSB
         un [procesu] Pirmās instances tiesā.
      
      13      ITSB prasījumi Pirmās instances tiesai ir šādi:
      
      –        noraidīt prasību;
      –        piespriest prasītājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.
      14      Persona, kas iestājusies lietā, Pirmās instances tiesai prasa prasību noraidīt.
      
       Juridiskais pamatojums
       Par prāvas priekšmetu
       Lietas dalībnieku argumenti
      15      Prasītāja norāda, ka ar 2005. gada 29. decembri datētais tās reģistrācijas pieteikuma ierobežojums ar precēm, kuras ietilpst
         6. un 20. klasē un kuras neimitē koku, Pirmās instances tiesai esot jāņem vērā, jo runa esot par jaunu pamatu Pirmās instances
         tiesas reglamenta 48. panta 2. punkta otrās daļas izpratnē, kas radās tikai pēc tam, kad Apelāciju otrā padome bija pieņēmusi
         lēmumu. No Regulas Nr. 40/94 74. panta 2. punkta un Reglamenta 48. panta 2. punkta noteikumiem, skatot šīs normas kopsakarā,
         a contrario izrietot, ka procesā par spēkā neesamību principā ir atļauts izvirzīt jaunus pamatus (Pirmās instances tiesas 2003. gada
         26. novembra spriedums lietā T‑222/02 HERON Robotunits/ITSB (“ROBOTUNITS”), Recueil, II‑4995. lpp., 50. un turpmākie punkti).
      
      16      Tiesas sēdē tā precizēja, ka šis pieteikums par ierobežošanu esot ticis iesniegts līdz ar prasības pieteikuma iesniegšanu
         un ka ITSB tas esot reģistrēts. Tāpat tā norādīja, ka Tiesas 2004. gada 12. februāra spriedums lietā C‑363/99 Koninklijke KPN Nederland (Recueil, I‑1619. lpp.) uz šo lietu neattiecoties, jo negatīvie ierobežojumi esot paredzēti ar Nicas nolīgumu noteiktajā klasifikācijā.
      
      17      ITSB norāda, ka prasītājas atteikšanās deklarāciju attiecībā uz precēm, kas izgatavoti no koka imitācijas, nevarot ņemt vērā,
         jo atbilstoši Reglamenta 135. panta 4. punktam tā izraisot prettiesisku prāvas priekšmeta grozījumu (Pirmās instances tiesas
         2005. gada 21. aprīļa spriedums lietā T‑164/03 Ampafrance/ITSB – Johnson & Johnson (“monBeBé”), Krājums, II‑1401. lpp., 21. punkts).
      
      18      ITSB arī uzskata, ka Anulēšanas nodaļa esot nepareizi pieļāvusi preču saraksta 2004. gada 3. februāra ierobežojumu, jo, ņemot
         vērā judikatūru, šāds preču ierobežojums esot prettiesisks (iepriekš minētais spriedums lietā Koninklijke KPN Nederland, 114. un 115. punkts). Neraugoties uz to, ITSB uzskata, ka, pat ņemot šo ierobežojumu vērā, Apelāciju padome esot pareizi
         uzskatījusi, ka attiecīgie noteikumi spēkā neesamības jomā bija piemērojami.
      
       Pirmās instances tiesas vērtējums
      19      Kā ir noteikts Regulas Nr. 40/94 63. panta 2. punktā, Pirmās instances tiesa var atcelt vai grozīt ITSB Apelāciju padomes
         lēmumu tikai, “pamatojoties uz nekompetenci, būtisk[u] procesuāl[u] pārkāpum[u], Līguma vai [Regulas Nr. 40/94] pārkāpumu
         vai kāda tiesību akta pārkāpumu saistībā ar to piemērošanu, vai pilnvaru pārsniegšanu”. Piemērojot šīs regulas 74. pantu,
         šī tiesiskuma kontrole ir jāveic, ievērojot prāvas faktisko un juridisko kontekstu, kāds tas ticis izskatīts Apelāciju padomē
         (Pirmās instances tiesas 2005. gada 1. februāra spriedums lietā T‑57/03 SPAG/ITSB – Dann un Backer (“HOOLIGAN”), Krājums, II‑287. lpp., 17. punkts; 2005. gada 15. septembra spriedums lietā T‑320/03 Citicorp/ITSB (“LIVE RICHLY”), Krājums, II‑3411. lpp., 16. punkts, un Pirmās instances tiesas 2006. gada 15. novembra rīkojums lietā
         T‑366/05 Anheuser‑Busch/ITSB – Budĕjovický Budvar (“BUDWEISER”), Krājumā nav publicēts, 27. punkts).
      
      20      No tā izriet, ka Pirmās instances tiesa pārsūdzēto lēmumu var atcelt vai grozīt vienīgi tad, ja tā pieņemšanas brīdī to iespaidoja
         viens no šiem atcelšanas vai grozīšanas pamatiem. Tomēr Pirmās instances tiesa nevar šo lēmumu atcelt vai grozīt kāda iemesla
         dēļ, kas iestājies pēc tā pieņemšanas brīža (Tiesas 2006. gada 11. maija spriedums lietā C‑416/04 P Sunrider/ITSB, Krājums, I‑4237. lpp., 55. punkts).
      
      21      Turklāt Regulas Nr. 40/94 26. panta 1. punkta c) apakšpunkts nosaka, ka “pieteikums par Kopienas preču zīmi ietver [..] preču
         vai pakalpojumu sarakstu, attiecībā uz kuriem reģistrāciju pieprasa”.
      
      22      Regulas Nr. 40/94 44. panta 1. punktā ir paredzēts, ka “pieteikuma iesniedzējs var jebkurā laikā atsaukt savu Kopienas preču
         zīmes [reģistrācijas] pieteikumu vai ierobežot tajā ietverto preču un pakalpojumu sarakstu”.
      
      23      Šajā lietā ir noteikts, ka preču, kas ir iekļautas Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikumā, ierobežošanu prasītāja veica
         pēc apstrīdētā lēmuma pieņemšanas. Tādējādi, neatkarīgi no šī pieteikuma izskatīšanas iznākuma ITSB, šis pieteikums apstrīdētā
         lēmuma tiesiskumu nevar ietekmēt; Pirmās instances tiesā tiek izskatīts vienīgi šis lēmums (šajā sakarā skat. iepriekš minēto
         rīkojumu lietā “BUDWEISER”, 40.–48. punkts).
      
      24      Protams, ir jāatzīmē, ka saistībā ar Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikumu, kurā bija iekļautas vairākas preces, Pirmās
         instances tiesai un tātad pēc Apelāciju padomes lēmuma pieņemšanas iesniegto preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja
         deklarāciju, atbilstoši kurai tas savu pieteikumu atsauca vienīgi attiecībā uz dažām no precēm, kas bija iekļautas sākotnējā
         reģistrācijas pieteikumā, šī tiesa interpretēja vai nu kā deklarāciju, ka apstrīdēto lēmumu apstrīd vienīgi tiktāl, ciktāl
         tajā ir iekļautas atlikušās pieteiktās preces (šajā sakarā skat. Pirmās instances tiesas 2004. gada 8. jūlija spriedumu lietā
         T‑289/02 Telepharmacy Solutions/ITSB (“TELEPHARMACY SOLUTIONS”), Krājums, II‑2851. lpp., 13. un 14. punkts), vai nu, ja šāda deklarācija tika iesniegta vēlākā
         procesa Pirmās instances tiesā stadijā, kā daļēju atteikšanos (šajā sakarā skat. Pirmās instances tiesas 2003. gada 5. marta
         spriedumu lietā T‑194/01 Unilever/ITSB (Ovālā tablete), Recueil, II‑383. lpp., 13.–17. punkts).
      
      25      Tomēr, ja, ierobežojot Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikumā iekļauto preču sarakstu, preču zīmes pieteikumā iesniedzējs
         paredz nevis svītrot no šī saraksta vienu vai vairākas preces, bet gan grozīt kādu īpašību, tādu kā visu šajā sarakstā iekļauto
         preču lietojums [funkcionālais uzdevums], nevar izslēgt, ka šāds grozījums var ietekmēt ITSB instanču administratīvā procesa
         gaitā veikto Kopienas preču zīmes pārbaudi. Šajos apstākļos atļauja veikt šādu grozījumu prasības Pirmās instances tiesā stadijā
         līdzinātos strīda priekšmeta grozījumam tiesvedības laikā, ko aizliedz Reglamenta 135. panta 4. punkts. Tādējādi, pārbaudot
         prasības pamatotību, Pirmās instances tiesa šādu ierobežojumu nevar ņemt vērā (šajā sakarā skat. iepriekš minēto spriedumu
         lietā “monBeBé”, 20.–22. punkts).
      
      26      Tādējādi ir jānosaka, vai prasītājas prasības pieteikumā veiktā norāde uz preču, ko aptver attiecīgā preču zīme, 2005. gada
         29. decembra ierobežojumu var interpretēt kā prasītājas deklarāciju, ka apstrīdēto lēmumu tā apstrīd tikai tiktāl, ciktāl
         tas attiecas uz precēm, kas ir iekļautas grozītajā sarakstā.
      
      27      Tomēr tas tā nav. Ar šo ierobežojumu prasītāja nevis atsauca noteiktas preces no to preču saraksta, saistībā ar kurām ir pieteikta
         attiecīgās preču zīmes reģistrācija, bet gan grozīja visu šajā sarakstā iekļauto preču īpašības, pievienojot precizējumu,
         ka tās nedrīkst būt ražotas no “koka imitācijas”. Kā ir norādīts iepriekš 11. un 25. punktā, Pirmās instances tiesa šādu ierobežojumu
         nevar ņemt vērā, jo ar to tiktu grozīts prāvas priekšmets.
      
      28      Tādējādi ir jāsecina, ka šīs prasības ietvaros vērā ņemamās preces ir tās, kas ir iekļautas preču, kuras ir norādītas prasītājas
         sākotnējā preču zīmes reģistrācijas pieteikumā, sarakstā, ievērojot tā 2004. gada 3. februāra ierobežojumus (skat. iepriekš
         3. un 6. punktu).
      
      29      Attiecībā uz ITSB norādīto argumentu, ka Anulēšanas nodaļa esot nepareizi apmierinājusi preču, kas nav izgatavotas no koka,
         2004. gada 3. februāra ierobežošanas pieteikumu, ir jāatzīmē, ka, ja pieņemtu, ka šis arguments ir pieņemams, šis preču ierobežojums,
         kā norāda ITSB, Apelāciju padomes veikto analīzi attiecībā uz konkrētās preču zīmes aprakstošo raksturu un atšķirtspējas neesamību
         neietekmē. Tādējādi šāds arguments ir jānoraida, jo tas nekādā ziņā neietekmē šīs prāvas iznākumu.
      
       Par lietas būtību
      30      Lai pamatotu savu prasību, prasītāja norāda četrus pamatus par, attiecīgi, Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta c), b) un
         g) apakšpunkta un 73. panta otrā teikuma pārkāpumu.
      
      31      Pirmkārt, ir jāpārbauda ceturtais pamats par Regulas Nr. 40/94 73. panta otrā teikuma pārkāpumu.
      
       Par pamatu attiecībā uz Regulas Nr. 40/94 73. panta otrā teikuma pārkāpumu
      –       Lietas dalībnieku argumenti
      32      Prasītāja norāda, ka visa administratīvā procesa par spēkā neesamību laikā tā neesot varējusi izteikt viedokli par jautājumu,
         vai Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta c) apakšpunktā paredzētais absolūtais atteikuma pamatojums bija piemērojams tādēļ,
         ka nozīme “tīkkoka koksne”, ar ko asociējas preču zīme, varētu kalpot tam, lai aprakstītu preces, kas izgatavotas no šī koka
         imitācijas. Tā kā mutvārdu procesa nav bijis, tā uzskata, ka tai nevienā brīdī neesot bijusi iespēja ieņemt nostāju par Apelāciju
         padomes formulētajiem apsvērumiem, kas tika pausti vienīgi šīs padomes lēmumā.
      
      33      Šajā sakarā tā jānorāda, ka Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktā paredzētos absolūtos atteikuma pamatojumus
         persona, kas iestājusies lietā, Apelāciju padomē esot norādījusi, aprobežojoties ar apgalvojumu, ka attiecīgā preču zīme var
         asociēties ar vārdiem “tehnoloģija” vai “tehnika”. Tāpat tā atzīmē, ka, apgalvojot, ka vārdiskā preču zīme “TEK” franču un
         itāļu valodā runājušo attiecīgo sabiedrību varētu maldināt, jo tā ļaujot pieņemt, ka prasītājas preces varētu imitēt tīkkoka
         koksni, persona, kas iestājusies lietā, esot balstījusies vienīgi uz Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta g) apakšpunktā norādīto
         atteikuma pamatojumu.
      
      34      Tā atgādina, ka tiesību tikt uzklausītam principa pārkāpums pastāvot tādēļ, ka preču zīmes īpašniecei neesot bijusi iespēja
         izteikt viedokli par absolūtajiem atteikuma pamatojumiem, kurus Apelāciju padome piemērojusi pēc savas iniciatīvas (Pirmās
         instances tiesas 2002. gada 27. februāra spriedums lietā T‑34/00 Eurocool Logistik/ITSB (“EUROCOOL”), Recueil, II‑663. lpp., 21. punkts).
      
      35      Tāpat tā norāda, ka tai neesot bijusi iespēja izteikt viedokli par Apelāciju padomes argumentāciju un it īpaši par iespēju
         vēl vairāk ierobežot preču, attiecībā uz kurām tika pieteikta reģistrācija, sarakstu.
      
      36      ITSB iebilst, ka, pretēji prasītājas apgalvojumiem, tiesību tikt uzklausītam princips neesot ticis pārkāpts.
      
      37      Tas norāda, pirmkārt, ka persona, kas iestājusies lietā, savu apelāciju esot izteikti balstījusi uz katru no spēkā neesamības
         pamatojumiem, kurus nosaka Regulas Nr. 40/94 51. panta 1. punkta a) apakšpunkts un 7. panta 1. punkta b), c) un g) apakšpunkts.
         Otrkārt, pat ja persona, kas iestājusies lietā, uz tīkkoka koksnes imitācijām atsaucās, sniedzot argumentāciju, kas attiecas
         nevis uz Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktu, bet uz minētās regulas 7. panta 1. punkta g) apakšpunktu,
         neesot apstrīdēts, ka par strīda priekšmetu ir kļuvusi tīkkoka koksnes imitāciju esamība.
      
      38      Tādējādi tas uzskata, ka prasītāja esot bijusi informēta ne tikai par visiem spēkā neesamības pamatojumiem, bet arī par visiem
         faktiem, ko Apelāciju padome ir ņēmusi vērā savā lēmumā.
      
      39      ITSB atgādina, ka absolūtie atteikuma pamatojumi tiekot vienmēr izvērtēti vismaz attiecībā uz visiem preču sarakstā minētajiem
         tirgū atrodamo preču veidiem. Tas uzskata, ka atbilstoši šim principam diskusijas ietvaros par visiem spēkā neesamības pamatojumiem,
         ieskaitot tos, ko paredz Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkts, Apelāciju padomei esot bija jāņem vērā
         neapstrīdētā koka imitāciju esamība.
      
      40      Visbeidzot, tas piebilst, ka Apelāciju padomei lietas dalībniekiem komentāru izteikšanai neesot jāsniedz lēmuma projekts,
         kas satur visus apsvērumus un visus par nozīmīgiem atzītus juridiskus argumentus.
      
      41      Persona, kas iestājusies lietā, norāda, ka prasītāja esot varējusi izteikt viedokli attiecībā uz reģistrācijas atteikuma pamatojumu,
         kuru paredz Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts un kurš izriet no tā, ka prasītājas preces var imitēt tīkkoka
         koksni.
      
      –       Pirmās instances tiesas vērtējums
      42      Ievadā ir jāatgādina, ka saskaņā ar Regulas Nr. 40/94 73. panta otro teikumu ITSB lēmumi tiek pamatoti tikai ar tādiem iemesliem,
         par ko attiecīgajiem lietas dalībniekiem ir bijusi iespēja iesniegt savus apsvērumus.
      
      43      Atbilstoši šai normai ITSB Apelāciju padome savu lēmumu var pamatot tikai ar faktiskiem vai tiesību apstākļiem, par kuriem
         lietas dalībnieki ir varējuši sniegt savus apsvērumus (Tiesas 2004. gada 21. oktobra spriedums lietā C‑447/02 P KWS Saat/ITSB, Krājums, I‑10107. lpp., 42. punkts, un Pirmās instances tiesas 2005. gada 13. jūlija spriedums lietā T‑242/02 Sunrider/ITSB (“TOP”), Krājums, II‑2793. lpp., 59. punkts).
      
      44      Minētā norma Kopienas preču zīmju tiesību ietvaros ir veltīta vispārējam tiesību uz aizstāvību aizsardzības principam (iepriekš
         minētais spriedums lietā “LIVE RICHLY”, 21. punkts). Atbilstoši šim vispārējam Kopienu tiesību principam publisko varas iestāžu
         lēmumu adresātiem, kuru intereses tie būtiski skar, ir jāsniedz iespēja lietderīgi darīt zināmu savu viedokli (Tiesas 1974. gada
         23. oktobra spriedums lietā 17/74 Transocean Marine Paint/Komisija, Recueil, 1063. lpp., 15. punkts, un iepriekš minētais spriedums lietā “LIVE RICHLY”, 22. punkts).
      
      45      Turklāt judikatūra nosaka – lai gan tiesības tikt uzklausītam, kas noteiktas Regulas Nr. 40/94 73. panta otrajā teikumā, attiecas
         uz visiem faktiskajiem un tiesību apstākļiem, kā arī pierādījumiem, kuri veido Apelāciju padomes lēmuma pamatu, tās tomēr
         nav piemērojamas administrācijas galīgai nostājai (Pirmās instances tiesas 2005. gada 7. jūnija spriedums lietā T‑303/03 Lidl Stiftung/ITSB – REWE‑Zentral (“Salvita”), Krājums, II‑1917. lpp., 62. punkts, un 2006. gada 5. aprīļa spriedums lietā T‑388/04 Kachakil Amar/ITSB (Trīsstūrī noslēgta gareniska līnija), Krājumā nav publicēts, 20. punkts). Tādējādi Apelāciju padomei nav pienākums
         uzklausīt prasītāju par faktu vērtējumu, kas iekļauts galīgajā nostājā.
      
      46      Šajā lietā prasītāja uzskata, ka visā administratīvajā procesā par spēkā neesamību tā nevarēja izteikt viedokli par jautājumu,
         vai absolūtais atteikuma pamatojums, ko paredz Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts, balstīts uz to, ka “tīkkoka
         koksnes” nozīmi varēja piemērot koka imitācijām.
      
      47      Pirmkārt, ir jākonstatē, ka, pārbaudot preču zīmi Anulēšanas nodaļā, ir bijušas debates par jautājumu, vai attiecībā uz “tīkkoka
         koksnes” nozīmi preču zīme ir aprakstoša Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta c) apakšpunkta izpratnē.
      
      48      Persona, kas iestājusies lietā, savu pieteikumu par attiecīgās Kopienas preču zīmes spēkā neesamības paziņošanu uz Regulas
         Nr. 40/94 51. panta 1. punkta a) apakšpunktu un 7. panta 1. punkta b), c) un c) apakšpunktu, skatot šīs normas kopsakarā,
         ir balstījusi, it īpaši norādot, ka reģistrētais vārdiskais apzīmējums “TEK” ir norāde, kas var apzīmēt preču, kuras ietver
         tīkkoka koksni, kvalitāti. Pieteikums par spēkā neesamības paziņošanu tika darīts zināms prasītājai, kas savukārt atteicās
         no šādām precēm: “plaukti un to daļas no koka”, ko iekļauj ar attiecīgo preču zīmi aptverto 20. klasē ietilpstošo preču apraksts.
      
      49      Tieši šādos apstākļos Anulēšanas nodaļa uzskatīja, ka pēc plauktu un to daļu no koka svītrošanas no preču, ko aptver Kopienas
         preču zīme, saraksta preču zīmi “TEK” vairs nevar uzskatīt par norādi, kas kalpo, lai apzīmētu preces kvalitāti.
      
      50      Otrkārt, ir jākonstatē, ka Apelāciju padome Anulēšanas nodaļas secinājumu nav apstiprinājusi. Apelāciju padome uzskatīja,
         ka, lai gan, protams, Kopienas preču zīmes īpašniece patiešām svītroja no preču saraksta no koka izgatavotas preces, tas nenozīmē,
         ka no metāla vai plastmasas izgatavotie plaukti nevar imitēt tīkkoka koksnes mēbeles. Tādēļ tā secināja, ka, “izmantots saistībā
         ar plauktiem, kas izgatavoti no metāla vai plastmasas, izteiciens “tek” attiecīgi kalpo tam, lai apzīmētu tīkkoka koksnes
         izskatu, ārējo aspektu un attiecīgajā gadījumā citus kvalitatīvos aspektus”.
      
      51      Uzskatot, ka no koka izgatavotu preču svītrošana nav pietiekama, lai nodrošinātu, lai attiecīgā preču zīme nebūtu aprakstoša,
         jo preces, attiecībā uz kurām tā tikusi reģistrēta, varētu imitēt tīkkoka koksni, Apelāciju padome izmantoja to pašu juridisko
         kontekstu – Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta c) apakšpunktu – un faktisko kontekstu kā Anulēšanas nodaļa.
      
      52      Treškārt, ir jāatzīmē, ka, lai gan Apelāciju padome nonāca pie cita secinājuma nekā Anulēšanas nodaļa, tā ir balstījusies
         uz personas, kas iestājusies lietā, šajā padomē izteikto argumentu, atbilstoši kuram franču un itāļu valodā runājošajai sabiedrībai
         attiecīgā preču zīme radītu ilūziju, ka precei ir tīkkoka cietība, svars un īpašība nepūt, jo plauktus un to daļas bieži izgatavo
         ne vairs no tīkkoka, bet gan no citiem materiāliem, ko ieeļļo, kodina, lako vai pārklāj ar citu materiālu, lai radītu tīkkoka
         koksnes efektu. Šāds personas, kas iestājusies lietā, arguments skaidri parāda, ka nebija izslēgts, ka attiecīgās preces varēja
         arī turpmāk asociēties ar tīkkoka koksnes kvalitāti un īpašībām.
      
      53      Kā to norāda prasītāja, ITSB to neapstrīdot, ir taisnība, ka faktu, ka plaukti un to daļas var imitēt tīkkoka koksni, persona,
         kas iestājusies lietā, Apelāciju padomē norādīja tikai saistībā ar absolūto atteikuma pamatojumu, kurš ir iekļauts Regulas
         Nr. 40/94 7. panta 1. punkta g) apakšpunktā, nevis saistībā ar to, kurš ir norādīts Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta c) apakšpunktā.
         Neraugoties uz to, procesa laikā prasītāja varēja izteikt viedokli par faktu, uz ko Apelāciju padome balstīja savu argumentāciju.
      
      54      Ir noteikts, ka tīkkoka koksnes imitācija ir saistīta ar īstās tīkkoka koksnes izskatu. Turklāt preces, tādas kā plaukti un
         to daļas, katrā ziņā līdzīgi izskatās pēc tīkkoka koksnes neatkarīgi no tā, vai tās ir ražotas no īstā tīkkoka vai tā imitācijas,
         tas ir, nevis no koka, bet no citiem materiāliem.
      
      55      Ir jākonstatē, ka procesā par spēkā neesamību prasītāja pauda vai būtu varējusi paust savu viedokli par to, ka reģistrētais
         vārdiskais apzīmējums varētu asociēties ar tīkkoka koksnes izskatu. Ir jākonstatē, ka prasītājai ir bijusi iespēja izteikt
         savu viedokli par personas, kas iestājusies lietā, pieteikumā par spēkā neesamības paziņošanu norādīto reģistrācijas atteikuma
         pamatojumu, kuru paredz Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts un saskaņā ar kuru reģistrētais vārdiskais apzīmējums
         “TEK” veidoja norādi, kas kalpo, lai aprakstītu preču, kuras ietver tīkkoka koksni, kvalitāti, un par Apelāciju padomes konstatējumu,
         ka atbilstoši izvilkumiem no vārdnīcas ir taisnība, ka itāļu un franču valodā vārds “tek” kalpo, lai apzīmētu tīkkoka koksni
         (skat. Anulēšanas nodaļas lēmuma 10. punktu).
      
      56      Šajos apstākļos, tā kā prasītāja varēja izteikt savu viedokli par visiem tiesību un faktiskajiem apstākļiem, ar kuriem Apelāciju
         padome pamatoja savu lēmumu Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta c) apakšpunkta ietvaros, Apelāciju padome nav pārkāpusi prasītājas
         tiesības uz aizstāvību.
      
      57      Citi prasītājas norādītie argumenti šo vērtējumu par spēkā neesošu nepadara.
      
      58      Pretēji tam, ko uzskata prasītāja, šīs lietas apstākļi atšķiras no tiem, pamatojoties uz kuriem tika pieņemts spriedums iepriekš
         minētajā lietā “EUROCOOL”. Minētajā lietā Apelāciju padome pēc savas iniciatīvas izmantoja jaunu absolūto atteikuma pamatojumu,
         nesniedzot prasītājai iespēju izteikt savu viedokli par tā piemērošanu. Turpretim šajā lietā Apelāciju padome izskatīja katru
         no absolūtajiem atteikuma pamatojumiem un it īpaši to, kurš ir iekļauts Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta c) apakšpunktā
         un kuru bija pārbaudījusi Anulēšanas nodaļa. Apelāciju padome savu argumentāciju balstīja uz visu preču īpašību kopumu, kas
         uz precēm attiecas to koka imitācijas kvalitātes dēļ, šīm īpašībām kā analīzes kritērijiem ietilpstot Regulas Nr. 40/94 7. panta
         1. punkta c) apakšpunkta piemērošanas jomā.
      
      59      Turklāt tam, ka šo argumentu attiecībā uz koka imitācijām persona, kas iestājusies lietā, norādīja cita absolūtā atteikuma
         pamatojuma ietvaros nekā tas, ko izmantoja Apelāciju padome, nav lielas nozīmes. Ir jāatgādina, ka no judikatūras izriet,
         ka faktu vērtējums iekļaujas pašā lēmuma radīšanas aktā un tiesības tikt uzklausītam uz administrācijas ieņemamo galīgo nostāju
         neattiecas. Šajos apstākļos Apelāciju padomei nebija jāuzklausa prasītāja par faktisko apstākļu vērtējumu, ar kuru tā bija
         nolēmusi pamatot savu lēmumu (šajā sakarā skat. iepriekš minēto spriedumu lietā “Salvita”, 62. punkts, un iepriekš minēto
         spriedumu lietā “Trīsstūrī noslēgta gareniska līnija”, 20. punkts).
      
      60      No tā izriet, ka visu šo iemeslu dēļ ceturtais pamats par Regulas Nr. 40/94 73. panta otrā teikuma pārkāpumu ir jānoraida
         kā nepamatots.
      
       Par pamatu attiecībā uz Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta c) apakšpunkta pārkāpumu
      –       Lietas dalībnieku argumenti
      61      Prasītāja apstrīd, ka saistībā ar attiecīgajām precēm reģistrācijai pieteikto preču zīmi var uzskatīt par aprakstošu.
      
      62      Pirmkārt, tā norāda, ka samērā informēts, uzmanīgs un apdomīgs patērētājs vārdu “tek” neizprotot kā tādu, kas apraksta apzīmētās
         preces, jo preču zīme tika reģistrēta attiecībā uz precēm, kas nav izgatavotas no koka, un minētās preces nav izgatavotas
         nedz no tīkkoka koksnes, nedz arī no tīkkoka koksnes imitācijas.
      
      63      Tā uzskata, ka saistībā ar plauktiem un to daļām, kas ir izgatavotas no citiem materiāliem nekā koks, samērā informēts, uzmanīgs
         un apdomīgs vidusmēra patērētājs vārdam “tek” piešķiršot citu nozīmi nekā tīkkoka koksne un it īpaši ir ticams, ka preču zīmi
         “TEK” tas sapratīšot kā sabiedrības Tegometall apzīmējuma divu pirmo burtu kombināciju.
      
      64      Tiesas sēdē prasītāja piebilda, ka, lai gan vārds “tek” patiešām esot norādīts vārdnīcās ar nozīmi “tīkkoka koksne”, to izmantojot
         tikai reti.
      
      65      Attiecībā uz to, ka termins “tek” norāda uz tumši brūnu tīkkoka koksnes krāsu, tā apgalvo, ka šis personas, kas iestājusies
         lietā, izteiktais arguments esot sniegts ar nokavējumu un ka jebkurā gadījumā no tā nevarot secināt, ka preces, kam attiecīgajā
         gadījumā ir tīkkoka krāsa, patiešām ir izgatavotas no tīkkoka. Turklāt krāsu vārdnīcā esot izmantots angļu valodas termins
         “teak” un nevis “tek”; tomēr angļu valodā runājošā sabiedrība neesot konkrētā sabiedrības daļa šajā lietā.
      
      66      Prasītāja piebilst, ka, lai attiecīgā sabiedrība preču zīmi “TEK” uztvertu kā tādu, kas apraksta preces, kuras nav izgatavotas
         no koka, izmantotājam jēdziens esot jālieto kontekstā, kas nepārprotami norāda uz aprakstošu nozīmi. Šāds gadījums pastāvot
         attiecībā uz līmfoliju, kas cita objekta virsmai piešķir tīkkoka koksnes krāsu, struktūru, un raibumu vienīgi, lai piešķirtu
         attiecīgajām precēm tīkkoka koksnei līdzīgu izskatu. Preces, attiecībā uz kurām tā ir pieteikusi reģistrāciju, netiekot izmantotas
         ar specifisku mērķi imitēt tīkkoka koksni.
      
      67      Šajā sakarā tā norāda, ka, lai novērtētu iespēju reģistrēt preču zīmi, noteicošais kritērijs esot nevis jautājums, vai noteiktā
         kontekstā sabiedrība preču zīmi varētu uztvert kā aprakstošu, bet gan pārbaude, vai neatkarīgi no apstākļiem, kādos preču
         zīme varētu tikt izmantota, attiecībā uz precēm, saistībā ar kurām ir pieteikta reģistrācija, tai ir vienīgi aprakstošā loma
         (Pirmās instances tiesas 2002. gada 20. marta spriedums lietā T‑356/00 DaimlerChrysler/ITSB (“CARCARD”), Recueil, II‑1963. lpp., 46. punkts, un 2002. gada 9. oktobra spriedums lietā T‑360/00 Dart Industries/ITSB (“UltraPlus”), Recueil, II‑3867. lpp., 52. punkts).
      
      68      Otrkārt, prasītāja uzskata, ka jēdzienu “tech”, ko sabiedrība uztverot kā saīsinājumu, akronīmu, ko izrunā kā tādu, nevarot
         saistīt ar vārdisku apzīmējumu “TEK”, ko uztverot kā burtu kombināciju un tātad izrunā nodalīti kā burtu “t”, “e” un “k” secību.
      
      69      Tā uzskata, ka, novērtējot preču zīmes piemērotību reģistrācijai, esot jānoskaidro, vai ir reģistrējams apzīmējums, kas ir
         strīda priekšmets, nevis jāpārbauda, vai var reģistrēt līdzīgus apzīmējumus. Tātad, pat ja izruna ir identiska, apzīmējumu
         rakstības atšķirības varot būt pamats citādam reģistrācijas iespējas vērtējumam.
      
      70      Prasītāja uzskata, ka, pat ja vārdiskajam apzīmējumam “TEK” piešķirtu “tehnoloģijas” vai “tehnikas” saīsinājuma nozīmi, nevarot
         secināt, ka minētā preču zīme varētu aprakstīt preču, kas ir reģistrācijas priekšmets, īpašības. Saistībā ar plauktiem un
         to daļām vārdiem “tehnoloģija” vai “tehnika” neesot noteiktas vai viennozīmīgas aprakstošas nozīmes un tie neaprakstot konkrētas
         šo preču īpašības.
      
      71      Tāpat tā norāda, ka, lai gan, ja noteiktiem plaukta elementiem var būt tehniskais raksturs un tādēļ attiecībā uz tiem var
         iegūt patentu, no tā nevarot secināt, ka sabiedrība uzskatīs, ka šādām precēm jau pēc pašas to dabas ir tehniskais raksturs.
      
      72      ITSB norāda, ka esot noskaidrots, ka franču un itāļu valodā vārds “tek” apzīmē tīkkoka koksni un ka plaukti un to daļas var
         būt izgatavoti no tīkkoka koksnes. Tas uzskata, ka, šķiet, netiek apstrīdēts, ka sabiedrība “tek” sapratīs kā tīkkoka koksni
         aprakstošu [jēdzienu] vismaz tajā gadījumā, kad priekšmeta virsmai ir tāda pati nokrāsa, struktūra un tekstūra kā tīkkoka
         koksnei.
      
      73      Tas apgalvo, ka Apelāciju padome esot pamatoti uzskatījusi, ka, lai analizētu preču zīmes atšķirtspēju, nozīme ir vienīgi
         ar preču zīmi saistītajam preču sarakstam un ka, ja apzīmējums ir aprakstošs tikai saistībā ar preču daļu, kas ietilpst noteiktā
         kategorijā, attiecībā uz šo kategoriju to nevar reģistrēt (2006. gada 16. marta spriedums lietā T‑322/03 Telefon & Buch/ITSB – Herold Business Data (“WEISSE SEITEN”), Krājums, II‑835. lpp., 83. punkts).
      
      74      Persona, kas iestājusies lietā, tāpat kā ITSB norāda, ka preču zīme “TEK” aprakstot attiecīgas preces. Tā uzskata, ka “teak”
         esot brūna toņa krāsa, proti, tīkkoka brūns, kas kā tāds ir definēts Maerz un Paul krāsu vārdnīcā. Tādējādi tiktāl, ciktāl krāsa esot parasts priekšmetu un šajā gadījumā – plauktu apzīmējums, neesot izslēgts,
         ka konkrētā itāļu un franču valodā runājošā sabiedrības daļa preču zīmi “TEK” sapratīs kā kvalitātes norādi.
      
      75      Tā norāda, ka neatkarīgi no konteksta, kādā preces, kas ir reģistrācijas priekšmets, varētu tikt izmantotas, preču zīme “TEK”
         attiecībā uz šīm precēm esot pilnībā aprakstoša. Pat ja pieņem, ka preču ierobežojums ar tām, kas nav izgatavotas no koka
         imitācijas, tiktu ņemts vērā, tā uzskata, ka aprakstošā saikne starp apzīmējumu un precēm tomēr nebūtu izslēgta pilnībā, jo
         vārds “tek” aprakstot attiecīgo preču, kas nav izgatavotas nedz no koka, nedz arī no koka imitācijas, krāsu.
      
      76      Tā uzskata, ka vairākums patērētāju vārdu “tek” sapratīšot arī kā vārda “tehnika” saīsinājumu. Šajā sakarā tā norāda, ka saskaņā
         ar United Kingdom Intellectual Property Office (Apvienotās Karalistes Patentu iestāde) Preču zīmju nodaļas Pastāvīgajām kontroles vadlīnijām norādes “tek” un “tec” esot
         uzskatāmas par līdzvērtīgām un neesot pieļaujamas attiecībā uz precēm, kam nav tehniskais raksturs, un ka Apelāciju padome
         vārdiskas preču zīmes “CYBERTEK” reģistrāciju esot atteikusi tādēļ, ka starp jēdzienu “tek” un vārdiem “tehnika” vai “tehnoloģija”
         vidusmēra patērētājs varētu izveidot saikni (skat. 2004. gada 15. decembra lēmumu R 826/2004‑1 (“CYBERTEK”)).
      
      –       Pirmās instances tiesas vērtējums
      77      Saskaņā ar pastāvīgo judikatūru Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts nepieļauj situāciju, ka tajā minētie apzīmējumi
         vai norādes varētu tikt rezervēti tikai vienam uzņēmumam tādēļ, ka tie reģistrēti kā preču zīmes. Šīs normas mērķis tādējādi
         ir aizsargāt vispārējās intereses, kas prasa, lai visi varētu brīvi izmantot šādus apzīmējumus vai norādes (Pirmās instances
         tiesas 2003. gada 27. novembra spriedums lietā T‑348/02 Quick/ITSB (“Quick”), Recueil, II‑5071. lpp., 27. punkts; skat. pēc analoģijas arī Tiesas 1999. gada 4. maija spriedumu apvienotajās lietās C‑108/97 un
         C‑109/97 Windsurfing Chiemsee, Recueil, I‑2779. lpp., 25. punkts).
      
      78      Turklāt Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta c) apakšpunktā norādītie apzīmējumi ir tādi apzīmējumi, kas nevar pildīt preču
         zīmes pamata funkciju, proti, identificēt preces vai pakalpojuma komerciālo izcelsmi, sniedzot iespēju patērētājam, kurš ir
         iegādājies ar preču zīmi apzīmēto preci vai pakalpojumu, nākamās iegādes gadījumā atkārtoti izdarīt to pašu izvēli, ja pieredze
         ir bijusi pozitīva, vai izdarīt citādu izvēli, ja tā ir bijusi negatīva (skat. iepriekš minēto spriedumu lietā “Quick”, 28. punkts
         un tajā minētā judikatūra).
      
      79      Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta c) apakšpunktā norādītie apzīmējumi un norādes ir tās, kuras vai no konkrētās sabiedrības
         daļas viedokļa parastas izmantošanas gaitā var kalpot, lai vai nu tieši, vai ar norādi uz kādu no pamatīpašībām apzīmētu preci
         vai pakalpojumu, attiecībā uz kuru ir iesniegts reģistrācijas pieteikums (Tiesas 2001. gada 20. septembra spriedums lietā
         C‑383/99 P Procter & Gamble/ITSB, Recueil, I‑6251. lpp., 39. punkts, un Pirmās instances tiesas 2005. gada 22. jūnija spriedumu lietā T‑19/04 Metso Paper Automation/ITSB (“PAPERLAB”), Krājums, II‑2383. lpp., 24. punkts).
      
      80      No tā izriet – lai apzīmējumam piemērotu šajā normā paredzēto aizliegumu, tam jābūt pietiekami tieši un konkrēti saistītam
         ar attiecīgajām precēm vai pakalpojumiem, lai ļautu konkrētajai sabiedrības daļai uzreiz un bez jebkādām pārdomām uztvert
         attiecīgo preču vai pakalpojumu aprakstu vai kādu no to īpašībām (šajā sakarā skat. Pirmās instances tiesas 2004. gada 20. jūlija
         spriedumu lietā T‑311/02 Lissotschenko un Hentze/ITSB (“LIMO”), Krājums, II‑2957. lpp., 30. punkts, un iepriekš minēto spriedumu lietā “PAPERLAB”, 25. punkts).
      
      81      Tomēr apzīmējuma atšķirtspēja ir jāvērtē, pirmkārt, saistībā ar attiecīgajām precēm un pakalpojumiem un, otrkārt, saistībā
         ar mērķa sabiedrības, kas ir šo preču un pakalpojumu patērētāji, uztveri (Pirmās instances tiesas iepriekš minētais spriedums
         lietā “CARCARD”, 25. punkts, un 2005. gada 12. janvāra spriedums apvienotajās lietās no T‑367/02 līdz T‑369/02 Wieland‑Werke/ITSB (“SnTEM”, “SnPUR”, “SnMIX”), Krājums, II‑47. lpp., 17. punkts).
      
      82      Šajā lietā vispirms ir jāatgādina, ka šī prasība attiecas tikai uz šādām preču zīmes reģistrācijas pieteikumā norādītajām
         precēm: plaukti un to daļas, it īpaši plauktos iekarami grozi, visi minētie izstrādājumi izgatavoti no metāla, kuras ietilpst
         6. klasē, un visas minētās preces, kas nav izgatavotas no koka, kuras ietilpst 20. klasē. Kā ir norādīts 19.–29. punktā, preču
         zīmes reģistrācijas pieteikumā norādīto preču ierobežojumu ar preču kopumu, kas neimitē tīkkoka koksni, kurš tika pieteikts
         pēc apstrīdētā lēmuma pieņemšanas, Pirmās instances tiesa nevar ņemt vērā.
      
      83      Par konkrēto sabiedrības daļu uzskatāms samērā informēts, uzmanīgs un apdomīgs vidusmēra patērētājs (Pirmās instances tiesas
         2002. gada 27. februāra spriedums lietā T‑219/00 Ellos/ITSB (“ELLOS”), Recueil, II‑753. lpp., 30. punkts; pēc analoģijas skat. arī Tiesas 1999. gada 22. jūnija spriedumu lietā C‑342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Recueil, I‑3819. lpp., 26. punkts). Atbilstoši attiecīgo preču (plaukti, to daļas un iekarami grozi) būtībai tās ir paredzētas vispārējam
         patēriņam. Turklāt vārda “tek” uztvere jānovērtē saistībā ar franču un itāļu valodā runājošu patērētāju, jo attiecīgais vārds
         ir franču un itāļu valodas jēdziens.
      
      84      Šajos apstākļos, piemērojot Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta c) apakšpunktā norādīto absolūto atteikuma pamatojumu, ir
         jānosaka, vai no attiecīgās sabiedrības daļas viedokļa starp preču zīmi “TEK” un reģistrācijas pieteikumā norādītajām precēm,
         kādus analizējusi Apelāciju padome, pastāv pietiekami tieša un konkrēta saistība.
      
      85      Saistībā ar vārdiskā apzīmējuma “TEK” nozīmi vispirms ir jāatzīmē, ka Apelāciju padomē prasītāja neapšaubīja Anulēšanas nodaļas
         tās lēmuma 10. punktā iekļauto secinājumu, ka atbilstoši iesniegtajiem vārdnīcas uzvilkumiem vārds “tek” itāļu un franču valodā
         kalpo, lai apzīmētu tīkkoka koksni. Prasītājas argumenti būtībā aprobežojas ar to, ka metāla plaukta struktūras izmantošana
         ar metāla vai stikla nodalījumiem noteikti nerada iespaidu, ka plaukts vai tā daļas ir izgatavotas no tīkkoka koksnes.
      
      86      Neapstrīdot, ka vārds “tek” ir faktiski iekļauts franču un itāļu vārdnīcās, prasītāja tiesas sēdē Pirmās instances tiesā precizēja,
         ka tā tomēr šaubās, ka šo vārdu šajā nozīmē faktiski lieto.
      
      87      Tādējādi ir noteikts, ka franču un itāļu vārdnīcās vārds “tek” nozīmē tīkkoku un ka šajās vārdnīcās tas atspoguļo vienu no
         tīkkoka rakstībām. Runa ir par brūnganu, cietu, ļoti blīvu un izturīgu koka veidu, un tātad vārds “tek” apzīmē koka veidu
         un tā īpašības.
      
      88      Šajā sakarā tas, vai vārdu “tek” lieto tīkkoka nozīmē, nav svarīgi. Lai, balstoties uz Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta
         c) apakšpunktu, ITSB noraidītu reģistrācijas pieteikumu, nav nepieciešams, lai apzīmējumi vai norādes, kas veido šajā pantā
         minētās preču zīmes, patiešām tiktu lietotas reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas brīdī nolūkā aprakstīt preces vai pakalpojumus,
         par kuriem iesniegts reģistrācijas pieteikums, vai šo preču vai pakalpojumu īpašības. Kā liecina pati šīs normas redakcija,
         pietiek, ka šos apzīmējumus un norādes var lietot šādam mērķim (2003. gada 23. oktobra spriedums lietā C‑191/01 P ITSB/Wrigley, Recueil, I‑12447. lpp., 32. punkts, un iepriekš minētais spriedums lietā “LIMO”, 32. punkts).
      
      89      Attiecībā uz starp vārdisku apzīmējumu “TEK” un attiecīgajām precēm pastāvošās saistības raksturu Apelāciju padome apstrīdētā
         lēmuma 13.–15. punktā uzskatīja, ka tiktāl, ciktāl plauktus un to daļas var ražot no tīkkoka un ciktāl nevar izslēgt, ka šīs
         preces, kad tās izgatavo no metāla un plastmasas, var imitēt tīkkoka koksni, izteiciens “tek”, kad to lieto saistībā ar plauktiem
         no metāla vai plastmasas, kalpo, lai aprakstītu tīkkoka koksnes izskatu, ārējo aspektu un attiecīgajā gadījumā citus kvalitatīvus
         aspektus.
      
      90      Ir jāatzīmē, ka prasītāja neapstrīd nedz to, ka plauktus, to daļas un iekaramus grozus var ražot no tīkkoka koksnes, nedz
         arī to, ka minētās preces vismaz varētu izskatīties pēc tīkkoka koksnes tā iemesla dēļ, ka mūsdienās plauktus ražo no citiem
         materiāliem nekā tīkkoka koksne, kurus eļļo, lako vai pārsedz ar līmfoliju, radot priekšstatu par šī koka veidu. Tā norāda,
         ka attiecīgā sabiedrības daļa vārdu “tek” kā prasītājas preču īpašību neuztver tādēļ, ka preces, attiecībā uz kurām preču
         zīme tika reģistrēta, ir izgatavotas no metāla, un tās nav nedz no tīkkoka koksnes, nedz arī no tīkkoka koksnes imitācijas.
      
      91      Ir jākonstatē, ka savas preču zīmes reģistrāciju prasītāja pieteica attiecībā uz plauktiem un to daļām, plauktos iekaramiem
         groziem, visiem minētajiem izstrādājumiem izgatavotiem no metāla, kuri ietilpst 6. klasē, un visām minētajām precēm, kas nav
         izgatavotas no koka, kuras ietilpst 20. klasē. Tādējādi Apelāciju padome apstrīdētā lēmuma 17. punktā pamatoti uzskatīja,
         ka preču saraksts “nekādā ziņā [nebija] ierobežots ar plauktiem, kas ir izgatavoti no stikla vai metāla, kuru kā tādu var
         atpazīt”.
      
      92      Tādēļ, ņemot vērā preču, attiecībā uz kurām preču zīme “TEK” tikusi reģistrēta, sarakstu, prasītāja nākotnē var piedāvāt šīs
         preces no tādiem materiāliem kā plastmasa vai metāls, tomēr tām piešķirot tīkkoka koksnes izskatu. Attiecīgās preces, it īpaši
         tās, kas ir izgatavotas no plastmasas, ņemot vērā visas pašlaik tirgū atrodamās koka imitācijas tehnikas, ar savu nokrāsu
         un ārējo aspektu var radīt iespaidu, ka tās ir izgatavotas no tīkkoka vai ka tām vismaz ir noteiktas tīkkoka īpašības.
      
      93      Tātad saikne, kas pastāv starp vārda “tek” nozīmi, no vienas puses, un plauktiem un to daļām un iekaramajiem groziem, ja visas
         minētās preces izgatavotas no metāla un nevis koka, no otras puses, šķiet pietiekami cieša, lai tā varētu ietilpt Regulas
         Nr. 40/94 7. panta 1. punkta c) apakšpunkta iekļautā aizlieguma jomā (šajā sakarā skat. iepriekš minēto spriedumu lietā “ELLOS”,
         37. punkts).
      
      94      Šajā sakarā ir jākonstatē, ka apstāklim, ka reģistrācijai pieteiktās preces prasītāja nepiedāvā, lai imitētu tīkkoka koksni,
         nav lielas nozīmes. Kā ir norādīts iepriekš, apzīmējuma atšķirtspējas vērtējums ir veicams tikai attiecībā uz katru reģistrācijas
         pieteikumā norādīto preču un pakalpojumu kategoriju (skat. iepriekš 81. punktu). Saistībā ar minēto, tas, ka vārdisks apzīmējums
         ir aprakstošs tikai attiecībā uz vienu preču vai pakalpojumu daļu, kas ietilpst kategorijā, kura kā tāda minēta reģistrācijas
         pieteikumā, šī vārdiskā apzīmējuma reģistrācijas atteikumu nenovērš (Pirmās instances tiesas 2002. gada 20. marta spriedums
         lietā T‑355/00 DaimlerChrysler/ITSB (“TELE AID”), Recueil, II‑1939. lpp., 40. punkts).
      
      95      Tādējādi, ievērojot konkrēto un tiešo saistību starp vārdisku apzīmējumu “TEK” un plauktiem, to daļām un iekaramajiem groziem
         no metāla un nevis no koka, Apelāciju padome pamatoti uzskatīja, ka, balstoties uz Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta c) apakšpunktu,
         vārdisks apzīmējums “TEK” nevar veidot preču zīmi.
      
      96      Tā kā, piemērojot Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta c) apakšpunktu, vārdiska apzīmējuma reģistrācija ir jāatsaka tad, ja
         uz kādu attiecīgo preču vai pakalpojumu īpašību tas norāda vismaz ar vienu no tā potenciālām nozīmēm (iepriekš minētais spriedums
         lietā ITSB/Wrigley, 32. punkts), ir uzskatāms, ka, neveicot analīzi, vai angļu un vācu valodas lingvistiskajā telpā preču zīmi “TEK” arī uztver
         kā noteiktus tehniskus vai tehnoloģiskus preču aspektus aprakstošu norādi, Apelāciju padome nav pieļāvusi kļūdu vērtējumā.
      
      97      Tādējādi pirmais pamats par Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta c) apakšpunktu ir jānoraida.
      
      98      Saistībā ar otro un trešo pamatu, kas respektīvi attiecas uz Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta b) un g) apakšpunkta pārkāpumu,
         ir jāatgādina, ka atbilstoši Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punktam, lai apzīmējumu nevarētu reģistrēt kā Kopienas preču zīmi,
         pietiek piemērot vienu absolūto atteikuma pamatojumu (Tiesas 2002. gada 19. septembra spriedums lietā C‑104/00 P DKV/ITSB, Recueil, I‑7561. lpp., 29. punkts).
      
      99      Tātad prasītājas argumenti attiecībā uz Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta b) un g) apakšpunkta pārkāpumu nav jāpārbauda.
      
      100    No visa iepriekš minētā izriet, ka prasība ir jānoraida kopumā.
      
       Par tiesāšanās izdevumiem
      101    Atbilstoši Reglamenta 87. panta 2. punktam lietas dalībniekam, kuram spriedums ir nelabvēlīgs, piespriež atlīdzināt tiesāšanās
         izdevumus, ja to ir prasījis lietas dalībnieks, kuram spriedums ir labvēlīgs. Tā kā prasītājai spriedums ir nelabvēlīgs, tai
         jāpiespriež atlīdzināt ITSB tiesāšanās izdevumus saskaņā ar tā prasījumiem.
      
      102    Tā kā persona, kas iestājusies lietā, nav izvirzījusi prasījumus šajā sakarā, tā sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.
      
      Ar šādu pamatojumu
      PIRMĀS INSTANCES TIESA (piektā palāta)
      nospriež:
      1)      prasību noraidīt;
      2)      prasītāja atlīdzina tiesāšanās izdevumus, izņemot personas, kas iestājusies lietā, tiesāšanās izdevumus;
      3)      persona, kas iestājusies lietā, sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.
      
               Vilaras
            
            
               Dehousse
            
            
               Šváby
            
         Pasludināts atklātā tiesas sēdē Luksemburgā 2007. gada 20. novembrī.
      
               Sekretārs
            
             
            
                     Priekšsēdētājs
            
         
               E. Coulon
            
             
            
                     M. Vilaras
            
         * Tiesvedības valoda – vācu.