CELEX: 62004CC0348
Language: sk
Date: 2006-04-06
Title: Návrhy generálnej advokátky - Sharpston - 6. apríla 2006. # Boehringer Ingelheim KG a iní proti Swingward Ltd a Dowelhurst Ltd. # Návrh na začatie prejudiciálneho konania Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) - Spojené kráľovstvo. # Priemyselné a obchodné vlastníctvo - Právo ochrannej známky - Farmaceutické výrobky - Súbežný dovoz - Úprava balenia výrobku označeného ochrannou známkou. # Vec C-348/04.

NÁVRHY GENERÁLNEJ ADVOKÁTKY
      ELEANOR SHARPSTON
      prednesené 6. apríla 2006 1(1)
      
      Vec C‑348/04
      Boehringer Ingelheim KG,
      Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG,
      Glaxo Group Ltd
      proti
      Swingward Ltd
      
      
      a
      
      
      Boehringer Ingelheim KG,
      Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG,
      Glaxo Group Ltd,
      Smithkline Beecham plc,
      Beecham Group plc,
      Smithkline and French Laboratories Ltd,
      Eli Lilly and Co.,
      The Wellcome Foundation Ltd,
      proti
      Dowelhurst Ltd
      1.     V tejto veci Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) žiada ďalšie usmernenie Súdneho dvora, pokiaľ ide o účinok
         rozsudku Súdneho dvora Boehringer Ingelheim a i. (ďalej len „Boehringer I“)(2). Uvedená vec sa týkala okolností, za ktorých môže majiteľ ochrannej známky uplatniť svoje práva, ktoré mu vyplývajú z ochrannej
         známky, nato, aby zabránil súbežnému dovozcovi, ktorý prebalil výrobky označené ochrannou známkou, v uvádzaní uvedených výrobkov
         na trh.
      
      2.     V rozsudku Court of Appeal, ktorý viedol k rozhodnutiu vnútroštátneho súdu o návrhu na začatie prejudiciálneho konania, sudca
         Jacob uviedol: „Niekedy si myslím, že v tejto oblasti právo možno stráca zmysel pre realitu – napokon posudzujeme iba použitie
         majiteľovej ochrannej známky pre jeho tovar v dokonalom stave. Myslím, že priemerný spotrebiteľ by bol udivený z toho, do
         akých absurdností právo zachádza“.
      
      3.     Súhlasím. Zdá sa mi, že po 30 rokoch judikatúry o prebaľovaní farmaceutických výrobkov by malo byť možné získať dostatočné
         množstvo zásad, ktoré by vnútroštátnym súdom umožnili uplatňovať právo na sústavne sa opakujúce súdne spory medzi výrobcami
         a súbežnými dovozcami. Pokúsim sa také zásady formulovať v týchto návrhoch. Budem dúfať, že vnútroštátne súdy budú dôsledne
         hrať svoju úlohu pri uplatňovaní zásad na nimi prejednávané skutkové okolnosti bez ďalších požiadaviek na doladenie zásad.
         Každý sudca vie, že dômyselní právnici môžu vždy nájsť dôvod, prečo sa dané tvrdenie uplatňuje alebo neuplatňuje na situáciu
         ich klienta. Podľa môjho názoru by však nemalo byť úlohou Súdneho dvora rozhodovať donekonečna o takýchto podrobnostiach.(3)
      
       Právny rámec
      4.     Vývoj judikatúry Súdneho dvora o prebaľovaní preskúmal s určitou mierou podrobností tak generálny advokát Jacobs, ako aj Súdny
         dvor vo veci Boehringer I. Uvedenú analýzu nebudem opakovať. Uvediem iba nasledujúce aspekty, ktoré sú podľa môjho názoru
         osobitne významné pre túto vec.
      
      5.     Historickými koreňmi tejto judikatúry sú samozrejme články 28 ES a 30 ES. Článok 30 ES jasne vyčnieva zo žalobných dôvodov
         v tejto veci. Článok 28 ES je naopak zmieňovaný zriedkavo. Nemožno však zabudnúť na to, že článok 30 ES je výnimkou zo základnej
         zásady zakotvenej v článku 28 ES, že tovary by mali byť schopné voľne sa pohybovať medzi členskými štátmi. Ako odchýlku z uvedeného
         základného pravidla treba článok 30 ES vykladať zužujúco.(4)
      
      6.     Pri takomto výklade článku 30 ES v kontexte práv duševného a priemyselného vlastníctva Súdny dvor veľmi skoro vyvinul pojem
         osobitného účelu práva a rozhodol, že článok 30 ES „pripúšťa odchýlky z [voľného pohybu tovaru] iba v rozsahu, v akom sú odôvodnené
         na účely ochrany práv, ktoré predstavujú osobitný účel takého majetku“.(5) Uvedená zásada umožňuje vo vzťahu ku každému typu duševného vlastníctva určiť okolnosti, za ktorých bude výkon práva podľa
         práva Spoločenstva prípustný, hoci v cezhraničnom kontexte taký výkon z definície bráni voľnému pohybu.(6)
      
      7.     Súdny dvor tiež veľmi skoro definoval osobitný účel práva z ochrannej známky ako „záruku toho, že majiteľ ochrannej známky
         bude mať výlučné právo uvedenú ochrannú známku využívať na účely prvého uvedenia výrobkov chránených ochrannou známkou do
         obehu“.(7) Z uvedenej definície prirodzene vyplynula doktrína vyčerpania práv z ochrannej známky.(8) Súdny dvor tak dospel k záveru, že „výkon práva majiteľa ochrannej známky, ktoré mu patrí na základe právnej úpravy členského
         štátu a ktoré ho oprávňuje zakázať v uvedenom štáte predaj výrobku, ktorý bol uvedený na trh pod ochrannou známkou v inom
         členskom štáte majiteľom ochrannej známky alebo s jeho súhlasom, je nezlučiteľný s pravidlami Zmluvy EHS týkajúcimi sa voľného
         pohybu tovaru v rámci spoločného trhu“.(9)
      
      8.     Súdny dvor ďalej rozvinul pojem osobitného účelu práva z ochrannej známky v rozsudku Hoffmann-La Roche(10), kde vysvetlil, že „základnou funkciou ochrannej známky je… zaručiť spotrebiteľovi alebo konečnému užívateľovi identitu pôvodu
         výrobku označeného ochrannou známkou tým, že sa mu umožní bez akejkoľvek možnosti nejasnosti odlíšiť uvedený výrobok od výrobkov,
         ktoré majú iný pôvod [a byť si] istý, že výrobok označený ochrannou známkou… v predošlej fáze uvádzania na trh nebol predmetom
         neoprávneného zásahu… ktorý by ovplyvnil pôvodný stav výrobku“. Ochrana osobitného účelu ochrannej známky preto zahŕňa právo
         zabrániť „akémukoľvek použitiu ochrannej známky, ktoré je spôsobilé ohroziť záruku pôvodu“.
      
      9.     Osobitný účel ochrannej známky má teda dve zložky. Po prvé existuje právo využívať ochrannú známku na účely uvedenia ňou chránených
         výrobkov po prvýkrát do obehu v ES, po čom je uvedené právo vyčerpané. Po druhé existuje právo brániť akémukoľvek využívaniu
         ochrannej známky, ktoré môže ohroziť záruku pôvodu, ktorá zahŕňa tak záruku identity pôvodu, ako aj záruku neporušenosti výrobku
         označeného ochrannou známkou.
      
      10.   Uvedené kľúčové práva sú premietnuté do smernice o ochranných známkach.(11) Článok 5 ods. 1 uvádza, že ochranná známka dáva svojmu majiteľovi „výlučné práva“ a najmä právo zabrániť používaniu v obchodnom
         styku a) zhodného označenia pre rovnaké tovary alebo služby a b) zhodného alebo natoľko podobného označenia, že existuje pravdepodobnosť
         zámeny pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby.(12)
      
      11.   Bez uvedeného obmedzenia by článok 5 ods. 1 písm. a) dával majiteľovi ochrannej známky právo zabrániť akémukoľvek takému použitiu
         pre tovary, na ktoré sa ochranná známky vzťahuje. Majitelia by tak mohli zabrániť dovozom do jedného členského štátu z iného
         členského štátu a poprieť voľný pohyb tovaru zaručený článkom 28 ES. To by však bolo v rozpore tak so Zmluvou, ako aj s uvádzaným
         cieľom smernice, ktorým je „odstrániť rozdiely medzi právnymi predpismi členských štátov v oblasti ochranných známok, ktoré
         môžu brániť voľnému pohybu tovaru a slobode poskytovania služieb a deformovať hospodársku súťaž v rámci spoločného trhu“(13), a teda chrániť fungovanie vnútorného trhu.(14) Článok 7 ods. 1 preto stanovuje, že právo majiteľa ochrannej známky zabrániť použitiu ochrannej známky „neoprávňuje majiteľa,
         aby zakázal jej používanie na tovary, ktoré boli pod touto ochrannou známkou uvedené majiteľom alebo s jeho súhlasom na trh
         v spoločenstve“(15), čím integruje doktrínu vyčerpania práv z ochrannej známky v Spoločenstve.
      
      12.   Hoci článok 7 ods. 1 bol opísaný ako výnimka z pravidla uvedeného v článku 5 ods. 1,(16) nezastávam názor, že to je úplne presná analýza vzťahu medzi uvedenými dvoma ustanoveniami. Zdá sa mi, že je užitočnejšie
         opísať ich ako vzájomne sa vyvažujúce ustanovenia. Ak by sme sa vyjadrovali v pojmoch pravidla a výnimky, potom by bolo viac
         v duchu vzájomného vzťahu medzi článkom 28 ES a 30 ES, aby bol článok 5 ods. 1, ktorý potenciálne obmedzuje dovozy, vykladaný
         ako výnimka z článku 7 ods. 1, ktorý odráža základnú zásadu voľného pohybu tovaru.
      
      13.   Naopak, článok 7 ods. 2 uvádza, že článok 7 ods. 1 „sa nepoužije v prípade, ak má majiteľ opodstatnené dôvody brániť ďalšiemu
         obchodovaniu s tovarom, najmä ak sa po uvedení tovaru na trhu zmenil alebo zhoršil jeho stav“. Článok 7 ods. 2 je preto jasne
         výnimkou zo základnej zásady voľného pohybu tovaru. Preto by nemal byť vykladaný veľkoryso.(17) Z toho vyplýva, že nadmerne široký výklad by vo všeobecnosti nemal byť použitý ani v prípade pojmu „opodstatnené dôvody“
         ani, najmä, v prípade pojmu „stav“ tovaru, ktorý sa „zmenil alebo zhoršil“.
      
      14.   Články 5 až 7 smernice(18) uskutočňujú úplnú harmonizáciu pravidiel vzťahujúcich sa na práva priznané ochrannou známkou a v súlade s tým definujú práva
         majiteľov ochranných známok v Spoločenstve.(19) Súdny dvor napriek tomu už vyslovil, že jeho predošlá judikatúra týkajúca sa článku 30 ES musí tvoriť základ určenia toho,
         či môže majiteľ ochrannej známky podľa článku 7 ods. 2 brániť uvádzaniu výrobkov v upravenom balení, na ktorom bola ochranná
         známka znovu vyobrazená, na trh.(20) Tie isté zásady výkladu sa musia uplatniť na ostatné možnosti úpravy balenia, voči ktorým majitelia ochrannej známky namietajú.
         Smernicu treba vykladať v súlade s rámcom Zmluvy a kľúčovými právami vyvinutými Súdnym dvorom a definovanými vyššie.(21)
      
      15.   Vzhľadom na uvedené si nemyslím, že je nevyhnutne užitočné alebo žiaduce, aby Súdny dvor naďalej zakladal svoje rozsudky na
         článku 30 ES (alebo aby účastníci na uvedenom základe obhajovali svoje tvrdenia). Smernica je s nami od roku 1988. Je určite
         čas posunúť sa vpred.
      
      16.   Na základe uvedeného môže byť užitočné preformulovať určité stanoviská odvodené z rozhodnutia Súdneho dvora vo veci Bristol-Myers
         Squibb(22), ktoré podfarbujú prejudiciálne otázky v tejto veci.
      
      17.   V uvedenej veci Súdny dvor rozhodol, že na základe článku 7 ods. 2 smernice je majiteľ ochrannej známky oprávnený brániť ďalšiemu
         obchodovaniu s farmaceutickým výrobkom s výnimkou prípadu
      
      1.      kedy by to prispelo k umelému rozdeľovaniu trhov medzi členskými štátmi; platí to predovšetkým vtedy, keď je úprava balenia
         nevyhnutná na účely uvedenia tohto výrobku na trh v členskom štáte dovozu a tiež vykonaná za takých podmienok, ktoré nemôžu
         ovplyvniť pôvodný stav výrobku;
      
      2.      že úprava balenia nemôže narušiť pôvodný stav výrobku obsiahnutého v obale;
      3.      že na novom obale sa jasne uvedie názov toho, kto upravil balenie výrobku, a názov výrobcu;
      4.      že prezentácia výrobku v upravenom balení nie je spôsobilá poškodiť dobré meno ochrannej známky a jej majiteľa; obal teda
         nesmie byť poškodený, nekvalitný alebo špinavý; a
      
      5.      že dovozca pred uvedením výrobku v upravenom balení do predaja upozorní majiteľa ochrannej známky a poskytne mu na jeho žiadosť
         vzorku výrobku v upravenom balení.
      
      18.   Na uvedených päť podmienok, ktoré prenikajú prejudiciálnymi otázkami položenými v tejto veci, budem odkazovať ako na „podmienky
         BMS“.
      
      19.   Hoci Súdny dvor vo veci Bristol-Myers Squibb vykladá článok 7 ods. 2 v tom zmysle, že znamená, že majiteľ ochrannej známky
         môže brániť ďalšiemu obchodovaniu s výnimkou prípadu splnenia uvedených kritérií, nemyslím si, že uvedené ustanovenie vytvára
         nezávislý priamy nárok. Ako Súdny dvor uviedol v rozsudku Silhouette(23), „zatiaľ čo je nepopierateľné, že smernica od členských štátov vyžaduje prebratie ustanovení, na základe ktorých majiteľ
         ochrannej známky musí byť pri porušení svojich práv schopný získať rozhodnutie súdu brániace tretím osobám využívať jeho ochrannú
         známku, uvedená požiadavka je ukladaná nie článkom 7, ale článkom 5 smernice“.
      
      20.   Aby som zhrnula podmienky BMS spôsobom, ktorý jasne zapadá do štruktúry a znenia smernice, úprava balenia – alebo aspoň určité
         typy úpravy balenia – budú predstavovať „opodstatnené dôvody“ v zmysle článku 7 ods. 2 okrem prípadu, keď i) je úprava balenia
         nevyhnutná pre prístup na trh; ii) úprava balenia nemôže ovplyvniť pôvodný stav výrobku; iii) z nového balenia je zrejmé meno
         dovozcu a výrobcu; iv) prezentácia nie je spôsobilá poškodiť dobré meno ochrannej známky a jej majiteľa; a v) dovozca majiteľa
         upozorní.
      
       Spor vo veci samej a prejudiciálne otázky
      21.   Žalobcovia sú výrobcami farmaceutických výrobkov a žalovaní sú súbežnými dovozcami farmaceutických výrobkov (inhalátorov alebo
         tabliet) vyrábaných a uvádzaných na trh v Spoločenstve pod ochrannou známkou jedného zo žalobcov. Spor sa týka okolností,
         za ktorých môžu žalovaní tieto farmaceutické výrobky zákonne prelepiť novými etiketami(24) alebo upraviť ich balenie nahradením vonkajšieho obalu (prebalenie)(25).
      
      22.   Konkrétnejšie, v tejto veci sa kladú otázky týkajúce sa dvoch metód nahrádzania vonkajších obalov výrobkov novými vonkajšími
         obalmi navrhnutými jedným zo žalovaných, pričom niekoľko z nich alebo všetky boli označené jeho vlastným logom alebo ochrannou
         známkou alebo označením spoločnosti. Prvá metóda je vnútroštátnym súdom opísaná ako „spoločné označenie“: súbežný dovozca
         znova vyobrazuje pôvodnú ochrannú známku(26) na nový vonkajší kartónový obal. Druhá metóda je vnútroštátnym súdom opísaná ako „odstránenie označenia“: pôvodná ochranná
         známka nie je znova vyobrazená na novom vonkajškom obale, hoci zostane na tabletkách a inhalátoroch samotných a na akýchkoľvek
         blistroch; namiesto toho je vyznačené generické označenie liečiva.(27)
      
      23.   Vo svojom prvom rozsudku v spore vo veci samej(28) High Court zistil i) že existujú „široko rozšírené a značné zábrany voči súbežne dovážaným farmaceutickým výrobkom dodávaným
         v škatuliach prelepených novými etiketami“ v porovnaní s výrobkami v nových obaloch a ii) že činnosti žalovaných nepoškodili
         a dokonca ani neohrozili „osobitý účel“ práv žalobcov z ochrannej známky: „použitie [ochranných známok] žalobcami bolo vo
         všetkých prípadoch presné v tom zmysle, že tieto známky sú používané na to, aby bez zavádzania alebo ujmy sprostredkovali
         pravdivú informáciu o zdroji a zodpovednosti za kvalitu“. Poznamenal tiež, že nikto netvrdil, že by namietané činnosti žalovaných
         znižovali alebo akýmkoľvek iným spôsobom poškodzovali kvalitu výrobkov žalobcov.
      
      24.   High Court položil Súdnemu dvoru niekoľko otázok, domáhajúc sa objasnenia zásad stanovených Súdnym dvorom v jeho skoršej judikatúre.
         Otázky sa týkali sčasti rozsahu pôsobnosti zásady, že súbežným dovozcom farmaceutických výrobkov by malo byť umožnené upraviť
         balenie výrobkov, ak je to nevyhnutné nato, aby sa umožnilo uvedenie výrobkov na trh; a sčasti rozsahu pôsobnosti požiadavky,
         že súbežný dovozca musí majiteľa ochrannej známky upozorniť na ním zamýšľané použitie ochrannej známky.
      
      25.   V rozsudku Boehringer I Súdny dvor na uvedené otázky odpovedal takto:
      „1.      Článok 7 ods. 2 [smernice o ochranných známkach] sa má vykladať v tom zmysle, že majiteľ ochrannej známky môže uplatniť svoje
         právo z ochrannej známky nato, aby zabránil súbežnému dovozcovi upravovať balenie liekov, ak výkon tohto práva neprispieva
         k umelému rozdeľovaniu trhu medzi členskými štátmi.
      
      2.      Úprava balenia liekov prostredníctvom nahradenia obalu je objektívne nevyhnutná v zmysle judikatúry Súdneho dvora, ak sa v prípade,
         že k prebaleniu nedôjde, považuje skutočný prístup na dotknutý trh alebo na jeho podstatnú časť za znemožnený z dôvodu silných
         zábran podstatnej časti spotrebiteľov voči liekom prelepeným etiketami.
      
      3.      Súbežný dovozca musí v každom prípade preto, aby mal právo upraviť balenie liekov označených ochrannou známkou, dodržať podmienku
         predbežného upozornenia. Ak súbežný dovozca nedodrží túto podmienku, majiteľ ochrannej známky môže brániť uvedeniu lieku v upravenom
         balení na trh. Prináleží súbežnému dovozcovi, aby sám upozornil majiteľa ochrannej známky na zamýšľanú úpravu balenia. V prípade
         spochybnenia prináleží vnútroštátnemu súdu, aby s ohľadom na všetky relevantné okolnosti posúdil, či mal majiteľ ochrannej
         známky k dispozícii dostatočnú lehotu na to, aby sa vyjadril k úmyslu úpravy balenia.“
      
      26.   Vo svojom druhom rozsudku(29) High Court zastával názor, že z rozsudku Súdneho dvora vyplývajú dva závery: po prvé, že treba predpokladať, že výsledkom
         úpravy obalu je poškodenie osobitného účelu práv majiteľa ochrannej známky dokonca aj vtedy, keď v skutočnosti nebola spôsobená
         žiadna škoda, či už na kvalite tovaru alebo na funkcii ochrannej známky ako označenia pôvodu; a po druhé, že kritérium nevyhnutnosti
         sa uplatňuje nielen na určenie toho, či môžu dovozcovia vôbec obaly upravovať ale tiež v prípade, že upravovať môžu, na určenie
         prípustného typu úpravy obalu, takže jedinou prípustnou úpravou obalu je taká, ktorá je z hľadiska ochrannej známky čo najmenej
         rušivá. High Court preto dospel k záveru, že tak odstránenie označenia, ako aj spoločné označenie porušovali ochranné známky
         žalobcov.
      
      27.   Žalovaní sa odvolali na Court of Appeal. Žalobcovia podali na uvedený súd vzájomné odvolanie proti výroku v prvom rozsudku
         High Court, že existujú široko rozšírené a podstatné zábrany voči škatuliam prelepeným novými etiketami. Court of Appeal uvedené
         zistenie potvrdil a dospel k záveru, že ak by súbežní dovozcovia nemohli balenia upravovať nahradením vonkajšieho obalu novým
         obalom, čelili by podstatnej prekážke predaja. Čo sa týka odvolania proti druhému rozsudku High Court, Court of Appeal, hoci
         dôrazne vyjadril niektoré vlastné názory, dospel k záveru, že právo nebolo v určitých ohľadoch acte clair.(30) Konkrétne mal stále pochybnosti týkajúce sa významu pojmu „nevyhnutné“, dôkazného bremena a dôsledkov absencie upozornenia.
         Preto položil ďalší súbor nasledujúcich prejudiciálnych otázok:
      
      „Prebalené výrobky
      1.      Ak súbežný dovozca uvádza na trh v členskom štáte farmaceutický výrobok dovezený z iného členského v pôvodnom vnútornom balení,
         ale s novým vonkajším obalom s textom vytlačeným v jazyku členského štátu dovozu (‚prebalený‘ výrobok):
      
      a)      nesie dôkazné bremeno týkajúce sa toho, že toto nové balenie spĺňa každú z podmienok stanovených rozsudkom Súdneho dvora [Bristol-Myers
         Squibb], dovozca, alebo prináleží majiteľovi ochrannej známky, aby preukázal, že tieto podmienky nie sú splnené, alebo sa
         dôkazné bremeno mení v závislosti od dotknutej podmienky, a ak áno, ako?
      
      b)      uplatní sa prvá podmienka stanovená už citovaným rozsudkom Súdneho dvora [Bristol-Myers Squibb], ako ju vykladá Súdny dvor
         v rozsudkoch vo veciach [Pharmacia & Upjohn(31)] a [Boehringer I], t. j. že treba preukázať nevyhnutnosť úpravy balenia výrobku, aby sa neznemožnil skutočný prístup na trh,
         iba na úpravu balenia výrobku nahradením vonkajšieho obalu (ako o tom rozhodol Súdny dvor EZVO vo veci E-3/02, Paranova/Merck),
         alebo sa táto podmienka uplatní aj na konkrétny spôsob a štýl, akým súbežný dovozca uskutoční úpravu balenia nahradením vonkajšieho
         obalu, a ak áno, ako? 
      
      c)      poruší sa štvrtá podmienka stanovená už citovaným rozsudkom [Bristol-Myers Squibb], t. j. že prezentácia výrobku v upravenom
         balení nemá poškodzovať dobré meno ochrannej známky alebo jej majiteľa, iba vtedy, ak je obal poškodený, nekvalitný alebo
         špinavý, alebo sa táto podmienka vzťahuje na akúkoľvek skutočnosť spôsobilú poškodiť dobré meno ochrannej známky?
      
      d)      ak sa na prvú otázku písm. c) odpovie tak, že štvrtá podmienka sa poruší akoukoľvek skutočnosťou spôsobilou poškodiť dobré
         meno ochrannej známky a ak i) buď ochranná známka nie je vyobrazená na novom vonkajšom obale (‚odstránenie označenia‘), ii)
         alebo súbežný dovozca použije na novom vonkajšom obale svoje vlastné logo alebo štýl spoločnosti alebo označenie používané
         na viacerých rôznych výrobkoch (‚spoločné označenie‘), treba usúdiť, že tieto druhy koncepcie obalu poškodzujú dobré meno
         ochrannej známky, alebo ide o skutkovú otázku, ktorej posúdenie prináleží vnútroštátnym súdnym orgánom?
      
      e)      ak sa na prvú otázku písm. d) odpovie tak, že ide o skutkovú otázku, kto nesie dôkazné bremeno?
      Výrobky prelepené novými etiketami
      2.      Ak súbežný dovozca uvádza na trh v členskom štáte farmaceutický výrobok dovezený z iného členského v pôvodnom vnútornom aj
         vonkajšom balení tak, že na vonkajšie balenie nalepí doplnkovú etiketu s textom v jazyku členského štátu dovozu (výrobok ‚prelepený
         etiketou‘):
      
      a)      uplatňuje sa vo všeobecnosti všetkých päť podmienok stanovených už citovaným rozsudkom [Bristol-Myers Squibb]?
      b)      ak sa odpovie na druhú otázku písm. a) kladne, nesie dôkazné bremeno, že balenie s etiketou spĺňa každú z podmienok stanovených
         už citovaným rozsudkom [Bristol-Myers Squibb], dovozca alebo prináleží majiteľovi ochrannej známky, aby preukázal, že tieto
         podmienky nie sú splnené, alebo sa dôkazné bremeno mení v závislosti od dotknutej podmienky?
      
      c)      ak sa odpovie na druhú otázku písm. a) kladne, uplatní sa prvá podmienka stanovená už citovaným rozsudkom [Bristol-Myers Squibb],
         ako ju Súdny dvor vykladá už citovaných rozsudkoch [Pharmacia & Upjohn] a [Boehringer Ingelheim], t. j. že treba preukázať
         nevyhnutnosť úpravy balenia výrobku, aby sa neznemožnil skutočný prístup na trh, iba na nalepenie etikety, alebo sa táto podmienka
         uplatní aj na konkrétny spôsob a štýl, akým súbežný dovozca uskutoční toto nalepenie?
      
      d)      ak sa odpovie na druhú otázku písm. a) kladne, poruší sa štvrtá podmienka stanovená už citovaným rozsudkom [Bristol-Myers
         Squibb], t. j. že prezentácia výrobku v upravenom balení nemá poškodzovať dobré meno ochrannej známky alebo jej majiteľa,
         iba vtedy, ak je obal poškodený, nekvalitný alebo špinavý, alebo sa táto podmienka vzťahuje na akúkoľvek skutočnosť spôsobilú
         poškodiť dobré meno ochrannej známky?
      
      e)      ak sa odpovie na druhú otázku písm. a) kladne a ak sa odpovie na druhú otázku písm. d) tak, že štvrtá podmienka sa poruší
         akoukoľvek skutočnosťou spôsobilou poškodiť dobré meno ochrannej známky, poškodzuje sa v tomto zmysle dobré meno ochrannej
         známky, ak i) je buď doplnková etiketa nalepená tak, že úplne alebo čiastočne prekrýva niektorú z ochranných známok majiteľa,
         ii) alebo sa na doplnkovej etikete neuvádza, že dotknutá ochranná známka patrí majiteľovi, iii) alebo je názov súbežného dovozcu
         vytlačený veľkými písmenami?
      
      Upozornenie
      3.      Ak súbežný dovozca opomenul, ako to vyžaduje piata podmienka stanovená už citovaným rozsudkom [Bristol-Myers Squibb], upozorniť
         na výrobok v upravenom balení, a teda poškodil z tohto jediného dôvodu ochrannú(é) známku(y) majiteľa:
      
      a)      predstavuje každý ďalší dovoz tohto výrobku neoprávnené konanie, alebo sa dovozca dopúšťa takéhoto konania len dovtedy, kým
         sa majiteľ ochrannej známky nedozvie o výrobku a neuplynie príslušná lehota na upozornenie?
      
      b)      je majiteľ oprávnený z dôvodu neoprávneného konania, ktorého sa dopustil dovozca, požadovať finančné odškodnenie (teda náhradu
         škody a zhabanie zisku vyplývajúceho z takéhoto konania) za rovnakých podmienok ako v prípade porušenia práv z ochrannej známky?
      
      c)      podlieha priznanie finančného odškodnenia majiteľovi z dôvodu takéhoto druhu neoprávneného konania, ktorého sa dopustil dovozca,
         zásade proporcionality?
      
      d)      ak nie, z akého základu treba vychádzať pri určovaní tohto odškodnenia vzhľadom na to, že predmetné výrobky boli uvedené na
         trh v rámci EHP daným majiteľom alebo s jeho súhlasom?“
      
      28.   Písomné pripomienky predložili žalobcovia, žalovaní a Komisia, z ktorých všetci boli zastúpení na pojednávaní.
       Uplatňuje sa päť podmienok uvedených v rozsudku vo veci Bristol-Myers Squibbna výrobky prelepené novými etiketami?
      29.   Ako poznamenáva Komisia, ak sa na túto otázku(32) odpovie kladne, potom možno v skutočnosti otázky č. 2 písm. b) až e) spojiť s otázkami č. 1 písm. a) až d). Ak bude odpoveď
         na otázku záporná, otázky č. 2 písm. b) až e) nevyvstávajú. Zdá sa byť preto rozumné najskôr posúdiť otázku č. 2 písm. a).
      
      30.   High Court vo svojom druhom rozsudku vyložil rozsudok Súdneho dvora vo veci Boehringer I tak, že je obmedzený na úpravu balenia
         výrobku nahradením vonkajšieho obalu z toho dôvodu, že iba prebaľovanie zo svojej podstaty poškodzuje osobitný účel ochrannej
         známky. Vnútroštátny súd súhlasí s tým, že prelepovanie novými etiketami nepoškodzuje dobré meno žalobcov ani ich ochranných
         známok.
      
      31.   Žalobcovia a Komisia tvrdia, že Súdny dvor potvrdil, že podmienky BMS sa uplatňujú na obaly prelepené novými etiketami.(33) Žalovaní tvrdia, že z judikatúry(34) Súdneho dvora vyplýva, že podmienky BMS sa neuplatňujú na prelepovanie novými etiketami.
      
      32.   Ako správne poznamenávajú žalovaní, všetky skoršie veci sa týkali rozličných typov úpravy balenia výrobku nahradením vonkajšieho
         obalu. Problém prelepovania novými etiketami v kontexte farmaceutických výrobkov bol Súdnemu dvoru prednesený iba vo veci
         Boehringer I, ale v uvedenej veci, na rozdiel od toho, čo naznačujú žalobcovia, nebol ústredným problémom.
      
      33.   Zdá sa mi, že názor žalovaných je v porovnaní s názorom žalobcov a Komisie lepšie podporený judikatúrou a zásadami, ktoré
         tvoria jej základ.
      
      34.   Vo veci Bristol-Myers Squibb Súdny dvor uviedol:
      „Majiteľ [ochrannej známky] môže… brániť prebaľovaniu výrobku do nového vonkajšieho balenia, ak je dovozca schopný docieliť
         balenie, ktoré môže byť uvádzané na trh v členskom štáte dovozu napríklad nalepením nových etikiet v jazyku členského štátu
         dovozu na pôvodné vonkajšie alebo vnútorné balenie…“(35)
      
      35.   Podobne vo veci Loendersloot:
      „Osoba vykonávajúca prelepovanie musí… použiť prostriedky, ktoré umožňujú súbežné obchodovanie a zároveň v čo najmenšej miere
         škodia osobitnému účelu práva z ochrannej známky. Teda ak sú texty na pôvodných etiketách v súlade s pravidlami týkajúcimi
         sa označovania účinnými v členskom štáte určenia, ale uvedené pravidlá vyžadujú poskytovanie dodatočných informácií, nie je
         nevyhnutné odstrániť a znova nalepiť alebo nahradiť pôvodné etikety, keďže môže stačiť iba nalepenie etikety s dodatočnými
         informáciami na predmetné fľaštičky.“(36)
      
      36.   Hoci uvedené vyjadrenia Súdneho dvora výslovne neodpovedajú na otázku, či nalepenie nových etikiet predstavuje „úpravu balenia“
         v kontexte judikatúry Súdneho dvora k článku 30 ES, silne nasvedčujú tomu, že majiteľ ochrannej známky nemôže brániť prelepovaniu
         novými etiketami. Logicky preto z toho vyvodzujú, že to tak nie je.
      
      37.   Je pravda, že v rozsudku vo veci Phytheron(37), ktorý predchádzal rozsudku vo veci Loendersloot, Súdny dvor rozhodol, že „samotné pridanie na etiketu [niektorých údajov,
         ktoré sú určené na to, aby sa dosiahol súlad so zákonnými požiadavkami členského štátu dovozu] nemôže predstavovať opodstatnený
         dôvod v zmysle článku 7 ods. 2 smernice o ochranných známkach za predpokladu, že takto pozmenená etiketa nevynecháva dôležité
         informácie ani neposkytuje nesprávne informácie a jej prezentácia nie je spôsobilá poškodiť dobré meno ochrannej známky a jej
         majiteľa (pozri rozsudok vo veci Bristol-Myers Squibb, body 65, 75 a 76)“.(38)
      
      38.   Z úryvku rozsudku Bristol-Myers Squibb, ktorý Súdny dvor uvádza vo vyššie uvedenej citácii je jasné, že výhrada vzťahujúca
         sa na informácie je odkazom na druhú podmienku BMS, konkrétne, že úprava obalu nesmie ovplyvniť pôvodný stav výrobku. Hoci
         sa to môže zdať prekvapujúce, Súdny dvor vo veci Bristol-Myers Squibb vyjadril názor, že v prípade farmaceutických výrobkov
         môže poskytnutie neprimeraných informácií „nepriamo ovplyvniť“ pôvodný stav výrobku; či k tomu skutočne dochádza, je skutkovou
         otázkou pre vnútroštátny súd.(39) Rozsudok vo veci Phytheron preto naznačuje, že druhá a štvrtá z podmienok BMS (neexistencia poškodenia dobrého mena) sa uplatňujú
         na prelepovanie novými etiketami. V samotnom rozsudku vo veci Bristol-Myers Squibb však bolo uznané, že druhá podmienka nie
         je porušená prelepením vnútorného obalu novými etiketami.(40) Možno sa preto a fortiori domnievať, že prelepenie vonkajšieho obalu novými etiketami, ako ho žalovaní uskutočnili v tejto veci, by uvedenú podmienku neporušilo. Okrem toho sa rozsudok
         vo veci Phytheron netýkal farmaceutických výrobkov. Nie som preto naklonená tomu, aby bol rozsudok vo veci Phytheron považovaný
         za oficiálne potvrdenie názoru, že druhá podmienka BMS sa uplatňuje na prelepovanie novými etiketami.
      
      39.   Vzhľadom na vzájomne si odporujúce vyjadrenia v nedávnej judikatúre (ilustrované skutočnosťou, že tak žalobcovia, ako aj žalovaní
         sa opierajú o rozsudky vo veci Loendersloot a Boehringer I) sa mi zdá, že odpoveď treba odvodiť zo základných zásad.
      
      40.   Pôvodný zdroj podmienok BMS, rozsudok Hoffmann-La Roche(41), odkazuje na právo majiteľa zabrániť akémukoľvek použitiu ochrannej známky, ktoré je spôsobilé zhoršiť záruku pôvodu.(42) Akýkoľvek je už historický prístup Súdneho dvora k rizikám spojeným s nahrádzaním vonkajšieho balenia, nezdá sa mi, že by
         prelepovanie novými etiketami, o ktoré ide v tejto veci, predstavovalo také použitie ochrannej známky. Ochranná známka je
         zobrazovaná na pravom tovare bez akéhokoľvek rizika ovplyvnenia pôvodného stavu samotného výrobku. Uvedený názor je podporovaný
         skutkovými zisteniami High Court, ktoré vo svojom odvolaní potvrdil aj vnútroštátny súd. Podľa môjho názoru tam, kde neexistuje
         riziko zhoršenia záruky pôvodu, ako je to v prípade nalepenia dodatočnej vonkajšej etikety na pôvodné vonkajšie balenie pri
         ponechaní pôvodného vnútorného balenia,(43) podmienky BMS sa neuplatňujú.
      
      41.   Uvedený prístup podľa môjho názoru najlepšie odráža vhodnú rovnováhu medzi prvoradou zásadou Zmluvy, zásadou voľného pohybu
         tovaru a právami majiteľov ochranných známok vo vzťahu k súbežným dovozom. V prípadoch, kde neexistuje riziko pre záruku pôvodu
         definovanú Súdnym dvorom, musí mať prednosť voľný pohyb tovaru. Keď na základe skutkových okolností môže majiteľ ochrannej
         známky preukázať, že prelepenie novými etiketami spôsobuje riziko zhoršenia takto chápanej záruky pôvodu, potom odchylne od
         voľného pohybu tovaru môžu mať za výnimočných okolností prednosť práva majiteľa ochrannej známky. To vyplýva z definícií základných
         práv a osobitného účelu ochrannej známky podaných Súdnym dvorom.
      
      42.   Preto vzhľadom na otázku č. 2 písm. a) sa domnievam, že podmienky BMS sa neuplatňujú vtedy, keď súbežný dovozca uvádza v jednom
         členskom štáte na trh farmaceutický výrobok dovezený z iného členského štátu v jeho pôvodnom vonkajšom a vnútornom balení,
         na ktoré súbežný dovozca nalepil dodatočnú vonkajšiu etiketu vytlačenú v jazyku členského štátu dovozu. Vzhľadom na uvedený
         záver nie je potrebné odpovedať na otázku č. 2 písm. b) až e).
      
       Uplatňuje sa podmienka, že úprava balenia musí byť nevyhnutná iba na úpravu balenia výrobku nahradením vonkajšieho obalu,
            alebo sa táto podmienka uplatní na konkrétny spôsob a štýl, akým súbežný dovozca uskutoční úpravu balenia nahradením vonkajšieho
            obalu, a ak áno, ako?
      43.   Táto otázka(44) vzniká preto, lebo High Court vo svojom druhom rozsudku vyslovil, že kritérium nevyhnutnosti sa uplatňuje nielen na úpravu
         balenia ako takú, ale tiež na podrobnosti spôsobu úpravy balenia. Preto dospel k záveru, že úprava balenia by mala byť z hľadiska
         ochrannej známky čo najmenej rušivá. Vnútroštátny súd s uvedenou analýzou nesúhlasí.
      
      44.   Žalobcovia, ktorí opäť citujú rozsudky vo veci Boehringer I a Loendersloot(45), tvrdia, že požiadavka nevyhnutnosti sa uplatňuje na konkrétny spôsob a štýl úpravy balenia nahradením vonkajšieho obalu.(46) Žalovaní a Komisia, tiež citujúc uvedené veci, zastávajú opačný názor.
      
      45.   Otázka nevyhnutnosti v podstate vyvstala kvôli názoru High Court, že judikatúra Súdneho dvora o úprave balenia zavádza „nevyvrátiteľnú
         právnu domnienku“, že dokonca aj vtedy, keď (ako to bolo zistené v spore vo veci samej) predmetná úprava balenia nepriaznivo
         neovplyvňovala a nemohla nepriaznivo ovplyvniť kvalitu tovaru a nemala žiaden skutočný nepriaznivý dopad na funkciu ochrannej
         známky ako označenia pôvodu, treba predpokladať poškodenie alebo porušenie osobitného účelu. Uvedené stanovisko je odvodené
         z vyjadrenia Súdneho dvora v rozsudku vo veci Boehringer I, že „je to úprava balenia farmaceutických výrobkov označených ochrannou
         známkou ako taká, ktorá poškodzuje osobitný účel ochrannej známky bez toho, aby bolo v tejto súvislosti potrebné posudzovať,
         aké sú konkrétne účinky úpravy balenia vykonanej súbežným dovozcom“.(47)
      
      46.   Uvedené vyjadrenie v skutočnosti parafrázovalo rozsudok vo veci Hoffmann-La Roche(48). So všetkou úctou, nie som presvedčená o tom, že zhrnutie je celkom správne. To, čo Súdny dvor v skutočnosti uviedol v rozsudku
         vo veci Hoffmann-La Roche, bolo, že záruka pôvodu umožňuje spotrebiteľovi byť si istý, že výrobok označený ochrannou známkou
         nebol predmetom nepovoleného zásahu zo strany tretej osoby „ktorý by ovplyvnil [jeho] pôvodný stav“.(49) To naznačuje, že konkrétny spôsob a štýl úpravy balenia nahradením vonkajšieho obalu, ktorý ovplyvňuje ibavonkajšie balenie by nepoškodil záruku pôvodu.
      
      47.   Okrem toho, ako som už uviedla,(50) nezastávam názor, že pojem „zmenil alebo zhoršil stav [tovaru]“ (znenie článku 7 ods. 2 smernice o ochranných známkach, ktoré
         odráža podmienky z rozsudku Hoffmann-La Roche) by mal byť vykladaný extenzívne.
      
      48.   Prípravné práce(51) tiež naznačujú, že cieľom Komisie pôvodne bolo, aby sa požiadavka nevyhnutnosti uplatňovala na skutočnosť úpravy balenia
         nahradením vonkajšieho obalu; a predpokladala, že súbežný dovozca by mal požívať určitý stupeň voľnosti v tom, ako presne
         úpravu obalu uskutoční za predpokladu, že splnil požiadavky uvedené v rozsudku vo veci Hoffman-La Roche(52). Nič nenaznačuje to, že by uvedený zámer v priebehu zákonodarného procesu vymizol.
      
      49.   Vnútroštátny súd a žalovaní tvrdia, že rozhodnutie Súdneho dvora EZVO vo veci Paranova/Merck(53) potvrdzuje názor, že podmienka nevyhnutnosti sa uplatňuje iba na skutočnosť úpravy balenia nahradením vonkajšieho obalu,
         a nie na jeho konkrétny spôsob a štýl. Nie som presvedčená o tom, že uvedený rozsudok je tak jednoznačný, ako sa tvrdí. Je
         však určite relevantný.
      
      50.   V uvedenej veci bola Súdnemu dvoru EZVO okrem iného položená otázka, či sa kritérium nevyhnutnosti, ktoré Súdny dvor uplatnil
         pri výklade „opodstatnen[ých] dôvod[ov]“ v zmysle článku 7 ods. 2, uplatňuje tiež na konkrétny dizajn balenia, alebo či treba
         konkrétny dizajn balenia posudzovať výlučne na základe podmienky, že úprava balenia nesmie nepriaznivo ovplyvniť dobré meno
         majiteľa ochrannej známky alebo dobré meno ochrannej známky.
      
      51.   Súdny dvor EZVO preskúmal judikatúru Súdneho dvora a najmä podmienky BMS. Domnieval sa, že na základe prvej podmienky „bude
         určené, či má súbežný dovozca právo upraviť balenie výrobku a znova vyobraziť ochrannú známku výrobcu, zatiaľ čo ostatné kritériá
         určujú podmienky výkonu tohto práva na účely ochrany legitímnych záujmov majiteľa ochrannej známky“. Citujúc rozsudky vo veciach
         Bristol-Myers Squibb, Merck Sharpe & Dohme,(54) Boehringer I a Pharmacia & Upjohn(55), Súdny dvor EZVO uviedol, že „povolenie súbežných dovozov a úpravy balenia predstavuje prostriedky, ktorých cieľom je zabezpečenie
         voľného pohybu tovaru. … Právo súbežného dovozcu na úpravu obalu je inými slovami opodstatnené preto, že predstavuje dôležitý
         vklad k prekonávaniu rozdelenia trhu EHP hranicami štátov. Práve v tomto rámci Súdny dvor zaviedol kritérium nevyhnutnosti…
         Z toho vyplýva, že [kritérium] má význam pre otázku definovania práva súbežného dovozcu upraviť obal ako takého vtedy, keď
         správanie majiteľa ochrannej známky a skutkové alebo právne prekážky obchodu bránia účinnému prístupu na trh štátu dovozu.
         Tam, kde je… právo na úpravu obalu nepochybné a súbežný dovozca pri jeho výkone dosiahol účinný prístup na trh, požiadavka
         nevyhnutnosti nemôže byť rozhodujúca pri výklade pojmu „opodstatnené dôvody“ v článku 7 ods. 2 smernice. … Uloženie požiadavky
         nevyhnutnosti na trhové správanie súbežného dovozcu po tom, čo získal prístup na trh, najmä uloženie požiadavky nevyhnutnosti
         na jeho stratégiu prezentácie výrobku, ako je napríklad reklama alebo dizajn balenia, by predstavovalo neprimerané obmedzenie
         voľného pohybu tovaru“.(56)
      
      52.   Uvedené odôvodnenie sa mi zdá byť správne. Štruktúra podmienok BMS (a vskutku pôvodné podmienky uvedené v rozsudku Hoffmann-La
         Roche) tiež uvedenej analýze zodpovedá. Je ďalej podporené prístupom Súdneho dvora v rozsudku Pharmacia & Upjohn(57), v ktorom je uvedené, že „podmienka nevyhnutnosti je splnená, ak… pravidlá alebo prax v členskom štáte dovozu bránia uvádzaniu
         predmetného výrobku na trh v uvedenom štáte“.
      
      53.   Jeden z účastníkov naznačoval,(58) že rozsudok Súdneho dvora EZVO kladie nedostatočnú váhu na „právo majiteľa ochrannej známky prezentovať svoju ochrannú známku
         tak, ako si želal“ a z toho dôvodu nie je správnym rozhodnutím. Majiteľ ochrannej známky samozrejme také právo má. Je však
         vyčerpané, len čo boli ním alebo s jeho súhlasom výrobky uvedené na trh v Spoločenstve. To je podstata pravidla vyčerpania,
         ktoré sa usiluje zabezpečiť, aby neboli práva duševného vlastníctva využívané na bránenie voľnému pohybu tovaru. Podľa môjho
         názoru musia existovať veľmi presvedčivé dôvody pre neuplatnenie tejto zásady.
      
      54.   Okrem toho existuje presvedčivé pragmatické tvrdenie (ktoré je podľa môjho názoru aspoň také dôležité, ako pojmová súdržnosť
         práva) proti názoru, že kritérium nevyhnutnosti sa uplatňuje na konkrétny spôsob a štýl úpravy balenia. Taký výklad by neznesiteľným
         bremenom zaťažil vnútroštátne súdy, ktoré by museli prijímať množstvo rozhodnutí o triviálnych podrobnostiach vzorov a farieb,
         čo zjavne nepatrí do ich súdnej právomoci.
      
      55.   Preto vyvodzujem záver, že požiadavka, aby bola úprava obalu nevyhnutná, sa vzťahuje iba na samotnú skutočnosť úpravy balenia
         výrobku nahradením vonkajšieho obalu a nevzťahuje sa na konkrétny spôsob a štýl úpravy balenia.
      
       Je štvrtá podmienka BMSporušená iba vtedy, ak je obal poškodený, nekvalitný alebo špinavý, alebo sa táto podmienka vzťahuje na akúkoľvek skutočnosť
            poškodzujúcu dobré meno ochrannej známky?
      56.   Štvrtá podmienka BMS je, že „prezentácia výrobku v upravenom balení nie je spôsobilá poškodiť dobré meno ochrannej známky
         a jej majiteľa; obal teda nesmie byť poškodený, nekvalitný alebo špinavý“.
      
      57.   Táto otázka(59) bola postavená do popredia tvrdením žalovaných, že štvrtá podmienka BMS sa obmedzuje na nekvalitné balenie. Vnútroštátny
         súd nesúhlasí a zastáva názor, že akékoľvek poškodenie dobrého mena ochrannej známky predstavuje nedodržanie podmienky, ale
         pravdepodobne sa domnieval, že táto úvaha nie je nepochybná.
      
      58.   Súhlasím so žalobcami a Komisiou, že neexistuje žiaden dôvod obmedzovať štvrtú podmienku BMS na otázky poškodeného, nekvalitného
         alebo znečisteného balenia. Z bodov 75 až 77 rozsudku vo veci BMS je jasné, že Súdny dvor na také balenie poukazoval ako na
         príklady „neadekvátnej prezentácie“ v prípade farmaceutických výrobkov, ktorá by mohla poškodiť dobré meno ochrannej známky.
      
      59.   Súdny dvor navyše od vydania rozsudku vo veci BMS uznal iné príklady poškodzovania dobrého mena, ktoré by v podstate mohli
         predstavovať „opodstatnené dôvody“ v zmysle článku 7 ods. 2 umožňujúce majiteľovi brániť ďalšiemu predaju tovaru, ktorý ním
         bol uvedený na trh v Spoločenstve alebo bol na trh uvedený s jeho súhlasom.(60) Takto v rozsudku Dior(61) Súdny dvor vo všeobecnosti uviedol, že poškodenie dobrého mena ochrannej známky môže byť opodstatneným dôvodom; a konkrétnejšie
         uviedol, že použitie ochrannej známky v reklame, ktorá vážne poškodzovala dobré meno ochrannej známky, by mohlo byť opodstatneným
         dôvodom. V rozsudku BMW(62) Súdny dvor uviedol, že skutočnosť, že ochranná známka sa používa v reklame predajcu takým spôsobom, že môže vyvolať dojem,
         že existuje obchodný vzťah medzi predajcom a majiteľom ochrannej známky môže predstavovať opodstatnený dôvod.
      
      60.   Žalovaní sa podľa môjho názoru presvedčivo s touto judikatúrou nevyrovnali. Opierajú sa o zahrnutie slova „teda“(63) do štvrtej podmienky BMS v tom zmysle, že naznačuje, že štvrtá podmienka je porušená iba vtedy, keď je balenie poškodené,
         nekvalitné alebo znečistené. Slovo „teda“ je nebezpečne tenkým lanom nato, aby od neho závisel uvedený výklad. V každom prípade
         by rovnako mohlo znamenať „napríklad“, a teda podporovať opačný názor.
      
      61.   Preto vyvodzujem záver, že štvrtá podmienka BMS sa neobmedzuje na poškodené, nekvalitné alebo znečistené balenie: otázkou
         je, či existuje vážne riziko toho, že dobré meno ochrannej známky bude poškodené.
      
       Poškodzujú určité (konkretizované) spôsoby úpravy balenia nevyhnutne dobré meno ochrannej známky, alebo je poškodenie dobrého
            mena skutkovou otázkou?
      62.   Touto otázkou(64) sa vnútroštátny súd pýta, či je nevyhnutne poškodzované dobré meno ochrannej známky ak i) nie je ochranná známka zobrazená
         na novom vonkajšom obale („odstránenie označenia“) alebo ii) súbežný dovozca použije na nový vonkajší obal buď svoje vlastné
         logo, alebo štýl alebo označenie spoločnosti alebo označenie spoločnosti používané pre množstvo rôznych výrobkov („spoločné
         označenie“) alebo či je poškodenie dobrého mena skutkovou otázkou.
      
      63.   Ako bolo vysvetlené vyššie, High Court vo svojom druhom rozsudku zaujal stanovisko, že treba predpokladať, že akákoľvek úprava
         balenia poškodzuje dobré meno ochrannej známky. Vnútroštátny súd nesúhlasí. Uvádza, že v niektorých prípadoch môže spoločné
         označenie takúto škodu spôsobiť, napríklad ak vytvára dojem, že majiteľ spoločne používanej ochrannej známky je výrobcom alebo
         že dovozca a výrobca majú nejaký druh spoločného podniku. Tak to však nie je v tomto konaní. Čo sa týka odstránenia označenia,
         vnútroštátny súd tiež nevidí žiadne poškodenie dobrého mena: majiteľ ochrannej známky nemá žiadne právo, ktoré by vyžadovalo,
         aby ďalší distributéri ponechali jeho ochrannú známku na výrobku.
      
      64.   Žalobcovia tvrdia, že tak odstránenie označenia, ako aj spoločné označenie zo svojej podstaty poškodzujú dobré meno ochrannej
         známky. Žalovaní tvrdia, že odstránenie označenia nie je vôbec žiadnym porušením, keďže nepredstavuje „používa[nie]“ ochrannej
         známky v zmysle článku 5 ods. 1. Čo sa týka spoločného označenia, v rozsudku BMS nič nenaznačovalo, že by prijatie vlastného
         štýlu súbežným dovozcom pre jeho balenie poškodzovalo dobré meno ochrannej známky.(65) Komisia tvrdí, že zatiaľ čo každá z uvádzaných okolností môže v podstate poškodiť dobré meno ochrannej známky, v každom prípade
         musí vnútroštátny súd uskutočniť podrobné zhodnotenie skutkového stavu tak, aby určil, či skutočne poškodzuje.
      
      65.   Súhlasím so stanoviskom prijatým Komisiou. Je jasné (pozri body 58 a 59 vyššie), že tak neadekvátna prezentácia ochrannej
         známky, ako aj nesprávne naznačovanie obchodného spojenia s majiteľom ochrannej známky sú v podstate spôsobilé poškodiť dobré
         meno ochrannej známky (hoci je tiež jasné z rozsudku Dior, že iba vážne poškodenie dobrého mena bude predstavovať opodstatnený dôvod v zmysle článku 7 ods. 2(66)). Súdny dvor v rozsudku BMW potvrdil, že to, či reklama môže vytvoriť dojem, že existuje obchodný vzťah medzi predajcom a majiteľom
         ochrannej známky, je skutkovou otázkou, ktorej posúdenie prináleží vnútroštátnemu súdu v závislosti od okolností jednotlivej
         veci.(67) Zdá sa mi, že tá istá logika by sa mala uplatňovať v ostatných prípadoch, ktoré môžu predstavovať „opodstatnené dôvody“ v zmysle
         článku 7 ods. 2. To, či daná okolnosť (napr. poškodenie dobrého mena) môže v podstate predstavovať „opodstatnený dôvod“, je
         právnou otázkou, ale to, či v danej veci uvedená okolnosť existuje, je skutkovou otázkou.
      
      66.   Preto vyvodzujem záver, že tak neadekvátna prezentácia ochrannej známky, ako aj nesprávne naznačovanie obchodného spojenia
         sú v podstate spôsobilé poškodiť dobré meno ochrannej známky. To, či konkrétne podoby úpravy balenia takú škodu spôsobujú
         a či je škoda dostatočne závažná nato, aby predstavovala „opodstatnený dôvod“ v zmysle článku 7 ods. 2 smernice, je skutkovou
         otázkou, o ktorej musí rozhodnúť vnútroštátny súd.
      
       Aký je účinok absencie upozornenia, ako ho vyžaduje piata podmienka BMS?
      67.   Piata podmienka BMS vyžaduje, aby dovozca pred uvedením výrobku v upravenom balení do predaja upozornil majiteľa ochrannej
         známky a poskytol mu na jeho žiadosť vzorku výrobku v upravenom balení.
      
      68.   V rozsudku Boehringer I Súdny dvor rozhodol, že ak súbežný dovozca sám nesplní požiadavku predchádzajúceho upozornenia, majiteľ
         ochrannej známky môže brániť uvádzaniu výrobku v upravenom balení na trh a že v prípade sporu je úlohou vnútroštátneho súdu,
         aby vzhľadom na všetky relevantné okolnosti posúdil, či mal majiteľ ochrannej známky k dispozícii dostatočnú lehotu nato,
         aby sa vyjadril k úmyslu úpravy balenia. Súdny dvor na „čisto indikatívnom“ základe naznačil, že 15 pracovných dní by bolo
         primeranou lehotou.(68)
      
      69.   High Court sa vo svojom druhom rozsudku vyjadril, že z rozsudku Boehringer I nie je jasné, aký by bol primeraný prostriedok
         nápravy v prípade, v ktorom dovozca opomenul poskytnúť upozornenie, ale splnil ostatné podmienky BMS. Vnútroštátny súd sa
         preto pýta,(69) za predpokladu, že je to tak, a) či dovozca porušuje podmienku každým ďalším dovozom, alebo sa dopúšťa takéhoto konania len
         dovtedy, kým sa majiteľ nedozvie o výrobku a neuplynie lehota na upozornenie; b) či je majiteľ oprávnený požadovať náhradu
         škody na základe toho istého dôvodu, ako keby bol tovar falšovaný; c) či priznanie takého odškodnenia podlieha zásade proporcionality
         a d) ak nie, z akého základu treba vychádzať pri určovaní tohto odškodnenia.
      
      70.   Žalobcovia tvrdia, že každý úkon nasledujúci po opomenutí poskytnúť upozornenie je porušením bez ohľadu na vedomosť majiteľa,
         keďže každý úkon zavádza spotrebiteľov o pôvode výrobku. Prostriedky nápravy majú byť určené vnútroštátnym právom. Žalovaní
         tvrdia, že majiteľ má nárok na náhradu iba v lehote 15 dní po tom, čo sa skutočne dozvedel o predmetnej úprave balenia, a to
         akýmikoľvek prostriedkami. Zásada proporcionality sa uplatňuje na prostriedky nápravy rovnako, ako aj na hmotnoprávne opatrenia.
         Komisia súhlasí so žalobcami, že otázka č. 3 písm. a) už bola zodpovedaná v zmysle prvej alternatívy prednesenej vnútroštátnym
         súdom: pozri rozsudok Boehringer I. Náhrada škody musí byť určená v súlade s vnútroštátnymi zásadami vzťahujúcimi sa na finančné
         odškodnenia za predpokladu, že tieto zásady sú zlučiteľné s právom Spoločenstva a medzinárodným právom a najmä sú v súlade
         so zásadami rovnocennosti, účinnosti a proporcionality.
      
      71.   Vnútroštátny súd správne poukazuje na to, že sa zdá, že požiadavka upozornenia nemá žiaden základ v Zmluve. Bola zavedená
         rozsudkom Hoffmann-La Roche z toho dôvodu, že zmenšovala riziko toho, že spotrebitelia budú zavádzaní o pôvode výrobku.(70) Uvedené odôvodnenie bolo rozvinuté v rozsudku Bristol-Myers Squibb, kde Súdny dvor vysvetlil, že požiadavka upozornenia spolu
         s možnosťou (zavedenou v uvedenom rozsudku), aby majiteľ ochrannej známky požadoval vzorku výrobku v upravenom balení, má
         umožniť majiteľovi skontrolovať, že úprava balenia neovplyvňuje pôvodný stav výrobku a že nie je pravdepodobné, že by prezentácia
         poškodila dobré meno ochrannej známky. Dáva tiež majiteľovi lepšiu možnosť chrániť sa proti falšovaniu tovaru.(71)
      
      72.   Požiadavka je preto na rozdiel od prvých štyroch podmienok BMS, ktoré možno opísať ako hmotnoprávne, svojou povahou procesnoprávna.
         Podľa môjho názoru preto z toho vyplýva, že s porušením požiadavky upozornenia je spojená iná sankcia, ako sú sankcie uplatniteľné
         pri porušení ostatných, hmotnoprávnych podmienok BMS.
      
      73.   Tým nechcem zmenšovať dôležitosť požiadavky upozornenia. Môže byť v podstate procesnou požiadavkou, ale je napriek tomu dôležitou
         ochranou majiteľa ochrannej známky. Absencia upozornenia nie je triviálna.
      
      74.   Možno by tiež stálo za to poukázať na skutočnosť, že okrem veľmi zriedkavých prípadov, opomenutie upozornenia bude úmyselné.
         Súbežný dovozca vie, kto je majiteľom ochrannej známky a ako sa s ním skontaktovať. Ako poznamenal generálny advokát Jacobs
         vo svojich návrhoch vo veci Boehringer I, požiadavku upozornenia „je jednoduché uplatňovať a jednoduché dodržiavať, takže
         prispieva k jednotnému uplatňovaniu práva Spoločenstva“.(72)
      
      75.   Možno predvídať dva scenáre: žiadne (alebo neprimerané) upozornenie, ale dodržanie prvých štyroch podmienok BMS a žiadne (alebo neprimerané) upozornenie, ale nedodržanie jednej alebo viacerých z prvých štyroch podmienok BMS.
      
      76.   V prvom z uvedených scenárov, ktorý tvorí základ otázky vnútroštátneho súdu, sa mi zdá, že by bolo neprimerané sankcionovať
         súbežného dovozcu za absenciu upozornenia tak prísne, ako keby okrem opomenutia upozornenia porušil jednu alebo viac hmotnoprávnych
         podmienok. Sankcia je napriek tomu na mieste, pretože, ako som vysvetlila vyššie, poskytnutie upozornenia je dôležitou procesnou
         požiadavkou; a opomenutím upozornenia súbežný dovozca (úmyselne) ukrátil majiteľa ochrannej známky o príležitosť vykonať predchádzajúcu
         kontrolu, ktorú mu právo Spoločenstva umožňuje. Sankcia by teda mala byť účinná a odstrašujúca. Nemala by však byť rovnaká,
         ako je sankcia, ktorá by sa uplatňovala v prípade, ak by boli porušené aj hmotnoprávne podmienky, pretože by to bolo neprimerané.
      
      77.   Žalovaní vyjadrujú obavu, že majiteľ ochrannej známky môže po tom, čo sa z iného zdroja dozvie o výrobku v upravenom balení,
         úmyselne odkladať začatie konania s cieľom zvýšenia akejkoľvek finančnej sankcie za porušenie. Podľa môjho názoru by bolo
         obdobne neprimerané a vskutku aj nespravodlivé, ak by majiteľ ochrannej známky takým spôsobom ťažil zo svojho vlastného omeškania.
      
      78.   Podobne, keďže súbežný dovozca (v skutočnosti) vykonáva práva na základe práva Spoločenstva, sankcia ho nesmie diskriminovať
         z dôvodu, že vykonáva práva na základe práva Spoločenstva, a nie práva na základe vnútroštátneho práva; a nesmie mu v praxi
         znemožňovať uvedené práva vykonávať.
      
      79.   V každej danej veci je úlohou vnútroštátneho súdu určiť primeranú sankciu, ktorá rešpektuje uvedené parametre.
      80.   Druhý vyššie opísaný scenár je samozrejme v tejto veci hypotetický. Napriek tomu ho pre úplnosť zmieňujem. Tu je situácia
         podstatne odlišná. Opomenutie poskytnúť upozornenie bude v takých prípadoch priťažujúcou okolnosťou, pretože majiteľovi ochrannej
         známky sťažuje možnosť legitímne namietať proti použitiu úpravy balenia (či už vo všeobecnej rovine z toho dôvodu, že vôbec
         nie je nevyhnutné balenie upravovať, alebo konkrétne z toho dôvodu, že skutočne použitá úprava balenia nespĺňa druhú, tretiu
         a/alebo štvrtú podmienku BMS). Ak, ako je pravdepodobné, je neposkytnutie upozornenia úmyselné, účelom bude pravdepodobne
         umožniť súbežnému dovozcovi získať pozíciu na trhu predtým, ako bude môcť majiteľ ochrannej známky vymáhať svoje práva. Za
         takých okolností som toho názoru, že vnútroštátny súd by mal za porušenie hmotnoprávnych podmienok uplatniť svoje obvyklé
         sankcie na základe vnútroštátneho práva a mal by uložiť osobitnú a dodatočnú sankciu za opomenutie upozornenia.
      
       Kto nesie dôkazné bremeno?
      81.   Vnútroštátny súd sa pýta(73), či dovozca nesie dôkazné bremeno o tom, že nová úprava balenia spĺňa všetky podmienky BMS, alebo či sa dôkazné bremeno podľa
         konkrétnych podmienok líši, a ak áno, ako. V kontexte štvrtej podmienky BMS (poškodenie dobrého mena) sa vnútroštátny súd
         tiež pýta,(74) kto nesie dôkazné bremeno o tom, že konkrétna podoba dizajnu obalu poškodzuje dobré meno ochrannej známky, ak (čo si myslím,
         že tak je) otázka, či taký dizajn dobré meno poškodzuje, je skutkovou otázkou.
      
      82.   Je zrejmé, že dopad piatich podmienok BMS a to, či v praxi pôsobia spôsobom, ktorý rešpektuje správny vzťah medzi článkom
         7 ods. 1 a článkom 7 ods. 2 smernice, bude značne závisieť od toho, ktorý účastník nesie dôkazné bremeno o tom, že uvedené
         podmienky sú splnené. Usmernenie poskytnuté vo veci Boehringer I, konkrétne, že dôkazné bremeno by malo byť procesnou záležitosťou,
         o ktorej rozhoduje vnútroštátny súd potiaľ, pokiaľ je účinok nediskriminačný, sa ukázalo ako nedostatočne presné, ako to preukazuje
         tento návrh na začatie prejudiciálneho konania. V závislosti od toho, od ktorého účastníka vnútroštátny súd v konkrétnom členskom
         štáte požaduje, aby uniesol dôkazné bremeno, tie isté skutkové okolnosti môžu viesť k odlišným výsledkom v rôznych členských
         štátoch, čo je výsledok, ktorý by bol v rozpore s harmonizáciou, ktorú sa smernica usiluje dosiahnuť.(75)
      
      83.   Pri rozhodovaní o príslušných úlohách, ktoré tu zohráva právo Spoločenstva a vnútroštátne právo je dôležité rozlišovať medzi
         určením, kto má niesť dôkazné bremeno a určením, ako treba dôkazné bremeno uniesť. Súhlasím s vnútroštátnym súdom, že je vhodné,
         aby tento Súdny dvor vnútroštátnym súdom označil, kto nesie dôkazné bremeno, pokiaľ ide o päť podmienok BMS. To, ako uvedené
         bremeno uniesť vo vzťahu ku ktorejkoľvek konkrétnej podmienke, bude potom predmetom vnútroštátnych procesných a dôkazných
         pravidiel.
      
      84.   Žalobcovia tvrdia, že dôkazné bremeno pre všetkých päť podmienok by mali niesť žalovaní, pretože práva majiteľa ochrannej
         známky sú prostredníctvom úpravy balenia z podstaty veci vystavené ujme.
      
      85.   Žalovaní predkladajú dve vyjadrenia. Predovšetkým tvrdia, že dôkazné bremeno pre všetkých päť podmienok by mal niesť majiteľ
         ochrannej známky. Taký výklad nezapadá do rámca rozsudku Súdneho dvora Bristol-Myers Squibb(76) a nebudem ho ďalej posudzovať.
      
      86.   Subsidiárne tvrdia, že dôkazné bremeno pre každú podmienku by malo byť rozdelené podľa toho, ktorý účastník v podstate vyslovuje
         kladné tvrdenie k predmetnej otázke (aby sa vyhlo riziku, že sa bude od neho požadovať, aby preukazoval záporné tvrdenie).
         Súhlasili by preto s tým, aby dôkazné bremeno vo vzťahu k prvej podmienke (nevyhnutnosť upraviť balenie na účely uvedenia
         výrobku na trh), tretej podmienke (jasné označenie výrobcu a dovozcu) a piatej podmienke (upozornenie) zaťažovalo súbežného
         dovozcu. Tvrdia však, že od majiteľa ochrannej známky by sa malo požadovať, aby odôvodnil akékoľvek tvrdenie, že úprava balenia
         nespĺňa druhú podmienku (žiaden vplyv na pôvodný stav, riadne informácie pre používateľov) alebo štvrtú podmienku (prezentácia
         nespôsobujúca škodu).
      
      87.   Komisia tvrdí, že ako východiskový bod je úlohou vnútroštátnych procesných pravidiel, aby určili, kto nesie dôkazné bremeno
         preukázania súladu s podmienkami BMS. Vnútroštátne procesné pravidlá, ktoré zaťažujú dôkazným bremenom súbežného dovozcu,
         však možno podrobiť dodatočným podmienkam, ak je dovozca schopný preukázať, že ich fungovanie vedie k reálnemu riziku rozdelenia
         vnútroštátnych trhov.(77) V takom prípade nesie dôkazné bremeno o tom, či je splnená každá z podmienok BMS, účastník, u ktorého je pravdepodobnejšie,
         že bude mať informácie dôležité na posúdenie takej podmienky.
      
      88.   Len čo sa preskúma päť podmienok BMS, stane sa zrejmým, že nie sú homogénne. Prvá podmienka je potenciálne zložitá. V závislosti
         od okolností môže byť niekedy potrebná podrobná analýza právnych a skutkových okolností trhu v členskom štáte dovozu, aby
         sa rozhodlo, či je úprava balenia nevyhnutná na účely umožnenia prístupu súbežného dovozcu na trh a účinného predaja na uvedenom
         trhu. Pri povrchnom pohľade sa zdá byť druhá a štvrtá podmienka zložitá. Podľa môjho názoru však každá vyžaduje zhodnotenie
         toho, čo je v podstate pomerne jednoduchou otázkou: nesie so sebou to, čo sa vykonalo s výrobkom úpravou jeho balenia reálne
         riziko, že pôvodný stav výrobku bude nepriaznivo ovplyvnený (druhá podmienka); a je nová prezentácia výrobku taká, že existuje
         reálne riziko vážneho poškodenia dobrého mena ochrannej známky (štvrtá podmienka). Tretia a piata podmienka sú priamočiarejšie.
      
      89.   V závislosti od toho, ktorá podmienka je skúmaná, môže byť súbežný dovozca alebo majiteľ ochrannej známky v konkrétnom prípade
         viac alebo menej schopný zaobstarať nevyhnutný materiál na preukázanie toho, že konkrétna podmienka je (alebo nie je) splnená,
         a teda je primerané od niektorej z uvedených osôb vyžadovať, aby nevyhnutný materiál predložila na účely unesenia svojho dôkazného
         bremena.
      
      90.   Čo je podstatnejšie, účinkom požiadavky, aby súbežný dovozca uniesol dôkazné bremeno vo vzťahu k všetkým piatim podmienkam,
         by bolo naklonenie rovnováhy ešte ďalej od voľného pohybu tovaru (základná zásada) a smerom k ochrane práv duševného vlastníctva
         (výnimka z uvedenej zásady). Naopak, vyžadovať od majiteľa ochrannej známky, aby uniesol dôkazné bremeno vo vzťahu k všetkým
         piatim podmienkam, by znamenalo, že bude pre neho zložitejšie sa vôbec niekedy dovolať svojich práv na základe článku 7 ods. 2
         smernice a (ako som už uviedla) bolo by to v rozpore s rozsudkom Bristol-Myers Squibb.
      
      91.   Podľa môjho názoru sú preto obe uvedené možnosti neprijateľné; a treba postupne posúdiť každú podmienku.
       Prvá podmienka: nevyhnutnosť
      92.   Súdny dvor v rozsudku Bristol-Myers Squibb uviedol, že „oprávnenie majiteľa práv z ochrannej známky brániť uvádzaniu výrobkov
         v upravenom balení pod ochrannou známkou na trh, ktoré je chránené v členskom štáte, by malo byť obmedzené iba v rozsahu,
         v akom je úprava balenia uskutočnená dovozcom nevyhnutná na účely uvedenia výrobku na trh v členskom štáte dovozu“.(78) Zdá sa mi, že z uvedeného vyjadrenia logicky vyplýva, že súbežný dovozca musí preukázať nevyhnutnosť, aby vyvrátil domnienku,
         že majiteľ ochrannej známky má právo brániť uvádzaniu výrobkov v upravenom balení na trh. Sotva dáva zmysel, aby sa od oprávnenej
         osoby vyžadovalo, aby preukázala, že za daných okolností nemôže oprávnenie vykonávať.
      
      93.   Zdá sa mi tiež, že súbežný dovozca je účastníkom, ktorý bude najpravdepodobnejšie mať k dispozícii informácie, aby uniesol
         dôkazné bremeno týkajúce sa nevyhnutnosti. Pri obvyklom priebehu udalostí bude oboznámený s regulačnými požiadavkami upravujúcimi
         distribúciu a uvádzanie farmaceutických výrobkov na trh v členskom štáte dovozu. Bude si vedomý napríklad toho, čo má byť
         uvedené na letáčiku s informáciou pre pacienta a v akom jazyku a bude si vedomý veľkostí balenia výrobku, ktoré sú (alebo
         nie sú) obvykle predpisované a/alebo preplácané systémom sociálneho zabezpečenia. Má tiež obchodnú motiváciu vykonať nevyhnutnú
         prácu, aby zistil, či (napríklad) existujú v konkrétnom členskom štáte zábrany pacientov voči obalom prelepeným novými etiketami,(79) takže na účely úspešného uvedenia výrobku na trh je nevyhnutné upraviť balenie výrobku nahradením vonkajšieho obalu, a nie
         prelepiť ho novými etiketami.
      
      94.   Zastávam preto názor, že súbežný dovozca by mal niesť dôkazné bremeno týkajúce sa nevyhnutnosti úpravy balenia.
       Druhá podmienka: žiaden nepriaznivý vplyv na stav výrobku 
      95.   Je to súbežný dovozca, ktorý rozhoduje o rozsahu, v akom upravuje balenie výrobku a akou metódou ho upravuje a kto dohliada
         nad (a teda kontroluje) procesom úpravy balenia. Vie, že majiteľ ochrannej známky je oprávnený „brániť akejkoľvek úprave balenia,
         s ktorou je spojené riziko toho, že výrobok vnútri balenia bude vystavený neoprávnenej manipulácii alebo vplyvom na jeho pôvodný
         stav“(80) a že úprava balenia musí byť preto vykonaná „za okolností, ktoré nie sú spôsobilé ovplyvniť pôvodný stav výrobku“.(81) Je teda úlohou súbežného dovozcu preukázať, že to, čo sa rozhodol vykonať a ako sa to rozhodol vykonať, zachová celistvosť
         výrobku označeného ochrannou známkou. Nezdá sa mi, že by toto predstavovalo preukazovanie negatívneho tvrdenia, ako to tvrdia
         žalovaní. Okrem toho, v oblasti farmaceutických výrobkov súbežný dovozca samozrejme už takmer určite preukázal príslušným
         regulačným orgánom, že jeho proces úpravy balenia so sebou nenesie žiadne riziko poškodenia stavu výrobkov. Súdny dvor už
         vysvetlil(82), že v kontexte druhej podmienky BMS musí byť predmetné riziko reálnym rizikom, na rozdiel od hypotetického alebo abstraktného
         rizika.
      
      96.   Podľa môjho názoru je preto úlohou súbežného dovozcu, aby preukázal, že k žiadnemu nepriaznivému účinku nedochádza.
       Tretia podmienka: jasné označenie dovozcu a výrobcu
      97.   Súbežný dovozca rozhoduje o úprave balenia a kontroluje ho. Konkretizuje také záležitosti ako farbu, veľkosť a typ písma použitého
         na zobrazenie informácií, ako aj umiestnenie informácií na obale. Je preto úlohou súbežného dovozcu aby preukázal, že tak
         majiteľ ochrannej známky, ako aj súbežný dovozca sú na výrobku v upravenom balení jasne označení.
      
       Štvrtá podmienka: prezentácia nepoškodzujúca dobré meno
      98.   Už som uviedla, že podľa môjho názoru je štvrtá podmienka BMS porušená, ak je balenie spôsobilé vyvolať vážne riziko, že dobré
         meno ochrannej známky bude poškodené.(83) Z toho vyplýva, že dôkazné bremeno o tom, že je to tak, by mal niesť majiteľ ochrannej známky. Je v najlepšom postavení nato,
         aby posúdil, či úprava balenia nepredstavuje žiadne riziko, alebo či predstavuje možné riziko poškodenia dobrého mena ochrannej
         známky. Ak by sa domnieval, že riziko je vážne, má najlepšie možnosti nato, aby predložil dôkaz na odôvodnenie uvedeného tvrdenia.
         Mal by preto niesť pozitívne dôkazné bremeno týkajúce sa porušenia jeho práv z ochrannej známky.(84)
      
       Piata podmienka: upozornenie
      99.   Súbežný dovozca už z definície kontroluje, či, kedy a akými prostriedkami oznámi majiteľovi ochrannej známky, že má v úmysle
         upraviť balenie výrobku označeného ochrannou známkou a predávať ho v členskom štáte dovozu. Z toho vyplýva, že by mal preukázať,
         že podnikol všetky primerané kroky na poskytnutie riadneho upozornenia.(85)
      
       Návrh 
      100. Na základe vyššie uvedených dôvodov navrhujem, aby Súdny dvor odpovedal na otázky položené Court of Appeal (England and Wales)
         (Civil Division) takto:
      
      –       Päť podmienok uvedených v rozsudku Bristol-Myers Squibb (C‑427/93, C‑429/93 a C‑436/93, Zb. s. I‑3457) (ďalej len „podmienky
         BMS“) sa neuplatní v prípade, ak súbežný dovozca uvádza na trh v jednom členskom štáte farmaceutický výrobok dovezený z druhého
         členského štátu v jeho pôvodnom vnútornom a vonkajšom balení, na ktoré súbežný dovozca nalepil dodatočnú vonkajšiu etiketu
         vytlačenú v jazyku členského štátu dovozu.
      
      –       Požiadavka, aby bola úprava obalu nevyhnutná (prvá podmienka BMS) sa vzťahuje iba na skutočnosť úpravy balenia výrobku nahradením
         vonkajšieho obalu a nevzťahuje sa na konkrétny spôsob a štýl úpravy balenia.
      
      –       Požiadavka, aby nebola prezentácia výrobku v upravenom balení spôsobilá poškodiť dobré meno ochrannej známky a jej majiteľa
         (štvrtá podmienka BMS) sa neobmedzuje len na poškodené, nekvalitné alebo znečistené balenie: otázkou je, či existuje vážne
         riziko toho, že dobré meno ochrannej známky bude poškodené. 
      
      –       Tak neadekvátna prezentácia ochrannej známky, ako aj nesprávne naznačovanie obchodného vzťahu sú v podstate spôsobilé poškodiť
         dobré meno ochrannej známky. To, či konkrétne podoby úpravy balenia takú škodu spôsobujú a či je škoda dostatočne vážna nato,
         aby predstavovala „opodstatnené dôvody“ v zmysle článku 7 ods. 2 prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii
         právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok, je skutkovou otázkou, o ktorej musí rozhodnúť vnútroštátny
         súd.
      
      –       Za okolností, keď dovozca opomenul poskytnúť upozornenie, ale splnil ostatné podmienky BMS, dopúšťa sa porušenia podmienky
         každým nasledujúcim dovozom. Je úlohou vnútroštátneho súdu stanoviť primeranú sankciu, ktorá by mala byť účinná a odstrašujúca.
         Mala by tiež byť primeraná a nemala by byť preto rovnaká ako sankcia, ktorá by sa uplatnila v prípade, ak by boli porušené
         tiež iné podmienky BMS.
      
      –       Súbežný dovozca nesie dôkazné bremeno preukázania dodržania prvej, druhej, tretej a piatej podmienky BMS. Majiteľ ochrannej
         známky znáša dôkazné bremeno týkajúce sa vážneho rizika poškodenia dobrého mena ochrannej známky alebo svojho dobrého mena
         (štvrtá podmienka BMS).
      
      1 –	Jazyk prednesu: angličtina.
      
      2 –	Rozsudok z 23. apríla 2002, C‑143/00, Zb. s. I‑3759.
      
      3 –	Možno poznamenať, že generálny advokát Jacobs uviedol niečo podobné pred deviatimi rokmi v bode 33 svojich návrhov vo veci
         Loendersloot (rozsudok z 11. novembra 1997, C‑349/95, Zb. s. I‑6227), kde vyjadril názor, že „tento Súdny dvor by… prekračoval
         svoje právomoci na základe článku [234 ES], ak by mal rozhodovať o všetkých aspektoch úpravy balenia a prelepovania novými
         etiketami, ktoré by mohli byť uskutočnené súbežnými dovozcami vo vzťahu k rozličným druhom výrobkov. Len čo Súdny dvor vyjadril
         podstatnú zásadu alebo zásady, treba nechať na vnútroštátne súdy, aby uvedené zásady uplatňovali v nimi prejednávaných veciach“.
      
      4 –	Rozsudok zo 17. júna 1981, Komisia/Írsko, 113/80, Zb. s. 1625, bod 7.
      
      5 –	Rozsudok z 8. júna 1971, Deutsche Grammophon, 78/70, Zb. s. 487, bod 11. „Osobitný účel“ je dosť nešťastným prekladom francúzskeho
         „objet spécifique“. Pre zaujímavú historickú a jazykovednú analýzu pozri kapitolu 6 publikácie Keeling, D.: Intellectual Property Rights in EU Law (2003).
      
      6 –	Bod 14 návrhov, ktoré predniesol generálny advokát Jacobs vo veci HAG GF (rozsudok zo 17. októbra 1990, C‑10/89, Zb. s. I‑3711,
         ďalej len „HAG II“).
      
      7 –	Rozsudok z 31. októbra 1974, Winthorp, 16/74, Zb. s. 1183, bod 8.
      
      8 –	V kontexte iných práv duševného vlastníctva došlo k analogickému vývoju: pozri rozsudok Deutsche Grammophon, už citovaný
         v poznámke pod čiarou 5, týkajúci sa práv vzťahujúcich sa na autorské práva; z 31. októbra 1974, Sterling Drug, 15/74, Zb.
         s. 1147, týkajúci sa patentov, a z 22. januára 1981, Dansk Supermarked, 58/80, Zb. s. 181, týkajúci sa autorských práv.
      
      9 –	Rozsudok Centrafarm/Winthrop, už citovaný v poznámke pod čiarou 7, bod 12.
      
      10 –	Rozsudok z 23. mája 1978, 102/77, Zb. s. 1139, bod 7.
      
      11 –	Prvá smernica Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných
         známok (Ú. v. ES L 40, 1989, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92).
      
      12 –	Keďže táto vec sa netýka služieb, obmedzím ďalšiu analýzu na tovary.
      
      13 –	Prvé odôvodnenie v znení parafrázovanom Súdnym dvorom v jeho rozsudku z 12. novembra 2002, Arsenal Football Club, C‑206/01,
         Zb. s. I‑10273, bod 46.
      
      14 –	Rozsudok zo 16. júla 1998, Silhouette International Schmied, C‑355/96, Zb. s. I‑4799, bod 27.
      
      15 –	V súlade s článkom 65 ods. 2 v spojení s prílohou XVII bodom 4 Dohody o Európskom hospodárskom priestore z 2. mája 1992
         (Ú. v. ES L 1, 1994, s. 3; Mim. vyd. 11/052, s. 3) bol článok 7 ods. 1 zmenený a doplnený na účely dohody tak, že výraz „v spoločenstve“
         bol nahradený výrazom „v zmluvnej strane“. Keďže sa však toto konanie týka obchodu medzi členskými štátmi, budem pri analýze
         rozsahu pôsobnosti článku 7 ods. 1 naďalej odkazovať na Spoločenstvo a nie na Európsky hospodársky priestor.
      
      16 –	Rozsudok z 30. novembra 2004, Peak Holding, C‑16/03, Zb. s. I‑11313, bod 34 a tam citovaná judikatúra.
      
      17 –	Pozri bod 5 vyššie.
      
      18 –	Článok 6 sa týka obmedzení účinkov ochrannej známky, ktoré nie sú pre túto vec relevantné.
      
      19 –	Rozsudok Peak Holding, už citovaný v poznámke pod čiarou 16, bod 30 a tam citovaná judikatúra.
      
      20 –	Rozsudok z 11. júla 1996, Bristol-Myers Squibb a i., C‑427/93, C‑429/93 a C‑436/93, Zb. s. I‑3457, bod 41.
      
      21 –	Body 7 až 9.
      
      22 –	Už citovaný v poznámke pod čiarou 20.
      
      23 –	Už citovaný v poznámke pod čiarou 14, bod 35.
      
      24 –	Rozhodnutie vnútroštátneho súdu definuje výrobok s obalom prelepeným novými etiketami ako „výrobok dovezený z iného členského
         štátu v jeho pôvodnom vnútornom a vonkajšom balení, na ktorý súbežný dovozca nalepil dodatočnú etiketu vytlačenú v jazyku
         členského štátu dovozu“.
      
      25 –	Rozhodnutie vnútroštátneho súdu definuje výrobok v balení upravenom nahradením vonkajšieho obalu novým obalom ako „výrobok
         dovezený z iného členského štátu v jeho pôvodnom vnútornom balení ale s novým vonkajším obalom s textom vytlačeným v jazyku
         členského štátu dovozu“.
      
      26 –	Alebo v niektorých prípadoch ochranné známky, keď bol názov a logo výrobcu tiež registrované ako také. 
      
      27 –	Niektoré balenia blisterov a inhalátorov sú samé prelepené novými etiketami ale nie tak, aby úplne prekryli pôvodné ochranné
         známky a nezdá sa, že by to bolo predmetom nejakej diskusie.
      
      28 –	Rozsudok Laddie J vyhlásený 28. februára 2000, 2 CMLR 571.
      
      29 –	Rozsudok Laddie J vyhlásený 6. februára 2003, EWHC 110 (Ch).
      
      30 –	Potvrdené možno skutočnosťou, že každý účastník sporu tvrdil, že v dôsledku „objasnenia“ Súdnym dvorom celkom alebo z veľkej
         časti uspel v spore, pokiaľ ide o ochrannú známku.
      
      31 –      Rozsudok z 12. októbra 1999, C‑379/97, Zb. s. I‑6927.
      
      32 –	Otázka č. 2 písm. a).
      
      33 –	Rozsudky Bristol-Myers Squibb, už citovaný v poznámke pod čiarou 20., bod 55, z 11. júla 1996, Eurim-Pharm, C‑71/94 až C‑73/94, Zb. s. I‑3603; Loendersloot, už citovaný v poznámke pod čiarou
         3, bod 27, a Boehringer I.
      
      34 –	Rozsudky Hoffmann-La Roche, už citovaný v poznámke pod čiarou 10; z 3. decembra 1981, Pfizer, 1/81, Zb. s. 2913; Bristol-Myers
         Squibb, už citovaný v poznámke pod čiarou 20; Pharmacia & Upjohn, už citovaný v poznámke pod čiarou 31; Loendersloot, už citovaný
         v poznámke pod čiarou 3, bod 27, a Boehringer I.
      
      35 –      Bod 55.
      
      36 –      Bod 46.
      
      37 –	Rozsudok z 20. marca 1997, C‑352/95, Zb. s. I‑1729.
      
      38 –	Bod 23.
      
      39 –	Pozri body 65 a 66.
      
      40 –	Pozri bod 64.
      
      41 –	Už citovaný v poznámke pod čiarou 10.
      
      42 –	Bod 7.
      
      43 –	Ako predpokladá znenie otázky.
      
      44 –	Otázka č. 1 písm. b). Otázka č. 1 písm. a) je posudzovaná v bodoch 81až 99 nižšie.
      
      45 –	Už citovaný v poznámke pod čiarou 3, bod 46.
      
      46 –	Stojí možno za to poznamenať, že otázka sa obmedzuje na zmeny vonkajšieho balenia. Z tohto dôvodu sa mi nezdá, že by bola
         veľmi užitočná analógia s uvádzaním na trh značkových vozidiel v Číne (opísaná na pojednávaní Komisiou ako „úprimne povediac
         hlúpa“), o ktorú sa pokúsili žalobcovia. Ak vôbec niečo dokazuje, tak potom v skutočnosti príklad uvádzania vozidiel na trh
         podkopáva argumentáciu žalobcov, pretože obchodníci často používajú vlastné ochranné známky spoločne s ochrannou známkou výrobcu
         napríklad tak, že zabezpečia umiestnenie svojho názvu na evidenčnom čísle vozidla alebo inde na vozidle.
      
      47 –	Bod 30.
      
      48 –	Už citovaný v poznámke pod čiarou 10.
      
      49 –	Bod 7. Súdny dvor potom pokračoval (v bodoch 9 až 12) a stanovil predchodcu neskoršieho kritéria nevyhnutnosti a v krátkosti
         sa dotkol toho, čo teraz tvorí ostatné podmienky BMS.
      
      50 –	Bod 13 vyššie.
      
      51 –	Pozri dôvodovú správu k návrhu prvej smernice Rady o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných
         známok [KOM(80) 635 v končenom znení z 19. novembra 1980], komentár k článku 6.
      
      52 –	Pozri rozsudok Pfizer (už citovaný v poznámke pod čiarou 34), kde súbežný dovozca doslova plnil požiadavky z rozsudku Hoffmann-La
         Roche a Súdny dvor jeho prístup schválil.
      
      53 –	Rozsudok z 8. júla 2003, E-3/02, ETMR 2004, s. 1.
      
      54 –	Rozsudok z 23. apríla 2002, C‑443/99, Zb. s. I‑3703.
      
      55 –	Už citovaný v poznámke pod čiarou 31.
      
      56 –	Body 41 až 45.
      
      57 –	Už citovaný v poznámke pod čiarou 31, bod 43. Hoci citovaná pasáž odkazuje na odstránenie a nahradenie ochrannej známky,
         a nie všeobecnejšie na úpravu balenia, z bodov 37 až 39 rozsudku je jasné, že Súdny dvor zastáva názor, že obe situácie sa
         riadia tými istými zásadami.
      
      58 –	Spoločnosť Eli Lilly, jeden zo žalobcov.
      
      59 –	Otázka č. 1 písm. c).
      
      60 –	Bez ohľadu na uvedené znenie článok 7 ods. 2 sám osebe nepriznáva priamy nárok. Majiteľ ochrannej známky, ktorý si želá
         brániť údajnému porušeniu, sa musí stále pohybovať v rámci článku 5 ods. 1 smernice: pozri bod 19 vyššie.
      
      61 –	Rozsudok zo 4. novembra 1997, C‑337/95, Zb. s. I‑6013, body 43 a 46.
      
      62 –	Rozsudok z 23. februára 1999, C‑63/97, Zb. s. I‑905, bod 51.
      
      63 –	„Ainsi“ vo francúzskom texte.
      
      64 –	Otázka č. 1 písm. d).
      
      65 –	Pozri tiež rozsudok Pfizer, už citovaný v poznámke pod čiarou 34.
      
      66 –	Bod 46.
      
      67 –	Bod 55.
      
      68 –	Výroková časť a bod 67.
      
      69 –	Otázka č. 3.
      
      70 –	Bod 12.
      
      71 –	Bod 78, ktorý má ozvenu v rozsudku Boehringer I, bod 61. Pozri tiež rozsudok Loendersloot, už citovaný v poznámke pod čiarou
         3, bod 49.
      
      72 –	Bod 133.
      
      73 –	Otázka č. 1 písm. a).
      
      74 –	Otázka č. 1 písm. d).
      
      75 –	Pozri rozsudok z 18. októbra 2005, Class International, C‑405/03, Zb. s. I‑8735, bod 73.
      
      76 –	Pozri napr. znenie bodov 49, 50, 69, 73, 74 a 78 rozsudku Bristol-Myers Squibb.
      
      77 –	Rozsudok z 8. apríla 2003, Van Doren + Q, C‑244/00, Zb. s. I‑3051, body 37 a 41.
      
      78 –	Bod 56.
      
      79–	Napríklad preto, že také balenia stále sčasti zobrazujú informácie v jazyku, ktorý starší ľudia nepoznajú a nemusia mu dôverovať,
         alebo všeobecnejšie, pretože pacienti môžu mať podozrenie, že s takými obalmi sa neoprávnene manipulovalo.
      
      80 –	Bod 59 rozsudku Bristol-Myers Squibb.
      
      81 –	Tamže, bod 60.
      
      82 –	Tamže, body 61 až 63.
      
      83 –	Bod 61 vyššie.
      
      84 –	Pozri rozsudok Van Doren, už citovaný v poznámke pod čiarou 77, bod 41. Súdny dvor uviedol, že za okolností, keď existuje
         reálne riziko rozdelenia trhu v prípade, že dovozca nesie dôkazné bremeno o tom, že tovar bol uvedený na trh v EHP majiteľom
         ochrannej známky alebo s jeho súhlasom, majiteľ ochrannej známky musí na účely namietania zásahu do práv priznaných mu článkom
         5 ods. 1 smernice prvý preukázať, že tovar bol pôvodne uvedený na trh mimo EHP predtým, ako bude súbežný dovozca musieť preukázať následné uvedenie na trh v rámci EHP zo strany majiteľa ochrannej známky
         alebo s jeho súhlasom. Na ilustráciu rozhodnutia Súdneho dvora o tom, kto nesie dôkazné bremeno o zásahu do práv z ochrannej
         známky, pozri tiež rozsudok Class International, už citovaný v poznámke pod čiarou 75, body 70 až 75.
      
      85 –	Vyjadrila som to takto, pretože si nemyslím, že dovozca by mal byť sankcionovaný, ak podnikol všetky primerané kroky na
         poskytnutie upozornenia, ale z nejakého dôvodu, napríklad z dôvodu zlyhania komunikácie s organizáciou majiteľa ochrannej
         známky, sa upozornenie nedostalo do príslušného oddelenia.