CELEX: 62003CC0321
Language: sl
Date: 2006-09-14 00:00:00
Title: Sklepni predlogi generalnega pravobranilca - Léger - 14. septembra 2006. # Dyson Ltd proti Registrar of Trade Marks. # Predlog za sprejetje predhodne odločbe: High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division - Združeno kraljestvo. # Znamke - Približevanje zakonodaj - Direktiva 89/104/EGS - Člen 2 - Pojem znaka, ki lahko sestavlja znamko - Prozorna zbiralna posoda ali komora za zbiranje na zunanji površini sesalnika. # Zadeva C-321/03.

SKLEPNI PREDLOGI GENERALNEGA PRAVOBRANILCA
      PHILIPPA LÉGERJA,
      predstavljeni 14. septembra 2006(1)
      
      Zadeva C-321/03
      Dyson Ltd
      proti
      Registrar of Trade Marks
      (Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Združeno
         kraljestvo))
      
      „Znamka – Prva direktiva 89/104/EGS – Člen 2 – Znak, ki lahko sestavlja znamko – Člen 3(1)(e), druga alinea – Absolutni razlog za zavrnitev registracije – Funkcionalna značilnost proizvoda – Izjema“1.        Ali lahko očitna funkcionalna značilnost proizvoda sestavlja znamko v smislu Prve direktive Sveta 89/104/EGS(2) in, če je odgovor pritrdilen, pod katerimi pogoji?
      
      2.        To sta v bistvu vprašanji, ki ju je High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Združeno kraljestvo), postavilo
         v sporu med družbo Dyson Ltd (v nadaljevanju: Dyson ali tožeča stranka) in Registrar of Trade Marks v zvezi z registracijo
         prozornega zbiralnika prahu, vgrajenega v modele sesalnikov Dyson, kot znamke.
      
      I –    Pravni okvir
      A –    Mednarodna zakonodaja
      3.        Sporazum o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine (v nadaljevanju: Sporazum TRIPS), ki je v Prilogi 1C k Sporazumu
         o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije, z dne 15. aprila 1994 je bil v imenu Evropske skupnosti odobren s Sklepom
         Sveta 94/800/ES z dne 22. decembra 1994.(3)
      
      4.        Člen 7 Sporazuma TRIPS določa:
      
      „Varstvo in uveljavljanje pravic intelektualne lastnine bi moralo prispevati k pospeševanju tehnoloških inovacij in k prenosu
         in razširjanju tehnologije v vzajemno korist tako proizvajalcev kot uporabnikov tehnološkega znanja in na način, ki vodi k
         družbeni in gospodarski blaginji ter ravnovesju pravic in obveznosti.“
      
      B –    Skupnostna ureditev
      5.        Svet je Direktivo sprejel, da bi odpravil neskladnosti med zakonodajami držav članic, ki lahko ovirajo prosti pretok blaga
         in storitev ter izkrivljajo konkurenco na skupnem trgu.(4) Direktiva omejuje približevanje na nacionalne zakonske določbe, ki najbolj neposredno vplivajo na delovanje notranjega trga.(5) Med njimi so določbe, ki opredeljujejo pogoje za registracijo znamke,(6) in določbe, ki opredeljujejo varstvo, ki ga uživajo pravilno registrirane znamke.(7)
      
      6.        V členu 2 Direktive so opredeljeni znaki, ki lahko sestavljajo znamko:
      
      „Znamka je lahko sestavljena iz kakršnihkoli znakov, ki jih je mogoče predstaviti grafično, zlasti iz besed vključno z osebnimi
         imeni, slik, črk, števil, oblike blaga ali njegove embalaže, če se s pomočjo teh znakov blago in storitve nekega podjetja
         lahko razlikuje od blaga in storitev drugih podjetij.“
      
      7.        V členu 3 Direktive so našteti razlogi za zavrnitev ali neveljavnost, ki se lahko uveljavljajo zoper registracijo znamke.
         Člen 3(1) določa:
      
      „Kot znamka se ne smejo registrirati ali, če so registrirani, se jih lahko razglasi za neveljavne:
      (a)      znaki, ki ne morejo sestavljati znamke;
      (b)      znamke, ki so brez slehernega razlikovalnega učinka;
      (c)      znamke, ki jih sestavljajo izključno znaki ali označbe, ki lahko v gospodarskem prometu označujejo vrsto, kakovost, količino,
         namen, vrednost, geografski izvor ali čas proizvodnje blaga ali opravljanja storitev ali druge lastnosti blaga;
      
      (d)      znamke, ki se sestojijo izključno iz znakov in označb, ki so postali običajni v jezikovni rabi ali v dobroverni ustaljeni
         praksi trgovanja;
      
      (e)      znaki, sestavljeni izključno iz:
      –        oblike, ki izhaja iz same narave blaga, ali
      –        oblike blaga, ki je nujna za dosego tehničnega učinka, ali
      –        oblike, ki daje blagu bistveno vrednost;
      […]“
      8.        Člen 3(3) Direktive določa, da se registracija znamke ne zavrne, znamka pa se ne razglasi za neveljavno v skladu z odstavkom
         1(b), (c) ali (d) tega člena, če je pred datumom zahteve za registracijo in z njeno uporabo dobila razlikovalen značaj.
      
      9.        V členu 5 Direktive so nato opredeljene pravice, ki jih imetnik pridobi z registracijo znamke. Člen 5(1) določa:
      
      „Registrirana znamka podeljuje imetniku izključne pravice. Imetnik ima pravico preprečiti vsem tretjim osebam, ki nimajo njegovega
         soglasja, da v gospodarskem prometu uporabljajo:
      
      (a)      katerikoli znak, ki je enak znamki, za enako blago ali storitve, za katere je registrirana znamka;
      (b)      katerikoli znak, pri katerem zaradi njegove enakosti ali podobnosti z znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev,
         označenih z znamko in znakom, obstaja verjetnost zmede v javnosti, ki vključuje verjetnost povezovanja med znakom in znamko.“
      
      C –    Nacionalna zakonodaja
      10.      Zakon o blagovnih znamkah (Trade Marks Act) iz leta 1994 (v nadaljevanju: zakon iz leta 1994), s katerim je bila Direktiva
         prenesena v angleško pravo, v oddelku 1(1) opredeljuje pojem znamke kot „vse znake, ki jih je mogoče predstaviti grafično
         in s [katerimi je mogoče] blago in storitve nekega podjetja razlikovati od blaga in storitev drugih podjetij“. V skladu s
         to določbo je „[z]namka […] lahko sestavljena zlasti iz besed, vključno z osebnimi imeni, slikami, črkami, števili, ali iz
         oblik blaga ali njegove embalaže“.
      
      11.      Razlogi za zavrnitev registracije znamke so navedeni v oddelku 3 zakona iz leta 1994. Ta določba določa:
      
      „1.   Zavrne se registracija:
      (a)      znakov, ki ne izpolnjujejo pogojev, naštetih [v] oddelku 1(1);
      (b)      znamk, ki so brez slehernega razlikovalnega učinka;
      (c)      znamk, ki jih sestavljajo izključno znaki ali označbe, ki lahko v gospodarskem prometu označujejo vrsto, kakovost, količino,
         namen, vrednost, geografski izvor ali čas proizvodnje blaga ali opravljanja storitev ali druge lastnosti blaga;
      
      (d)      znamk, ki sestojijo izključno iz znakov in označb, ki so postali običajni v jezikovni rabi ali v dobroverni ustaljeni praksi
         trgovanja.
      
      Registracija znamke se ne zavrne v skladu s točkami (b), (c) ali (d), če je pred datumom zahteve za registracijo in z njeno
         uporabo dobila razlikovalen značaj.
      
      […]“
      II – Dejansko stanje in postopek v glavni stvari
      12.      Družba Dyson od leta 1993 izdeluje in trži sesalnik Dual Cyclone brez vrečke, v katerega je vgrajen prozoren zbiralnik prahu
         in umazanije.
      
      13.      Družba Notetry Ltd(8) je 10. decembra 1996 vložila zahtevo za registracijo na podlagi zakona iz leta 1994. Zahteva je bila uradno vložena na obrazcu
         s tema predstavitvama in opisoma:
      
      
      „Znamka je sestavljena iz prozorne zbiralne posode ali komore za zbiranje, ki je del zunanje površine sesalnika, kot je predstavljen
         na sliki.“
      
      
      „Znamka je sestavljena iz prozorne zbiralne posode ali komore za zbiranje, ki je del zunanje površine sesalnika, kot je predstavljen
         na sliki.“
      
      14.      Zahteva za registracijo je bila vložena za proizvode iz razreda 9 v smislu Nicejskega aranžmaja(9), ki ustrezajo temu opisu:
      
      „Naprave za čiščenje, poliranje in šamponiranje tal in tepihov; sesalniki; naprave za šamponiranje tepihov; stroji za poliranje
         tal; deli in pribor za vse navedene proizvode.“
      
      15.      Preizkuševalec (Registrar of Trade Marks) je z odločbo z dne 23. julija 2002 zavrnil to zahtevo, ker je bil zadevni znak brez
         razlikovalnega učinka v smislu oddelka 3(1)(b) zakona iz leta 1994. Navedel je še, da se prozorna zbiralna posoda uporablja
         tudi za opis vrste in namembnosti zadevnega proizvoda, kar je v skladu z oddelkom 3(1)(c) navedenega zakona absolutni razlog
         za zavrnitev registracije.
      
      16.      Družba Dyson je 16. avgusta 2002 zoper to odločbo vložila pritožbo pri High Court of Justice.
      
      III – Vprašanji za predhodno odločanje
      17.      High Court of Justice je v predložitveni odločbi(10) najprej meni, da znamki, za kateri se zahteva registracija, nimata razlikovalnega učinka v smislu oddelka 3(1), prvi pododstavek,
         točka (b), zakona iz leta 1994.(11)
      
      18.      Ugotavlja še, da ti znamki opisujeta značilnosti zadevnih proizvodov v smislu oddelka 3(1), prvi pododstavek, točka (c), navedenega
         zakona(12) in potrošnikom ne omogočata, da ugotovijo trgovsko poreklo proizvoda.
      
      19.      High Court of Justice poleg tega poudarja, da bi bila lahko zadevna zahteva za registracijo zavrnjena zaradi monopola, ki
         bi nastopil z registracijo znamke pri uporabi materiala, ki bi po njegovem mnenju moral ostati prosto dostopen proizvajalcem
         sesalnikov brez vrečk.
      
      20.      Predložitveno sodišče(13) se nato sprašuje, ali sta zadevni znamki na datum zahteve za registracijo, torej leta 1996, z uporabo pridobili razlikovalni
         učinek v smislu oddelka 3(1), drugi pododstavek, zakona iz leta 1994.(14)
      
      21.      High Court of Justice, ki se opira na pričevanja pred preizkuševalcem, najprej ugotavlja, da so potrošniki leta 1996 in to
         ves čas, ko je družba Dyson imela dejanski monopol na zadevnem trgu, prozorno zbiralno posodo povezovali s sesalnikom brez
         vrečke. Nato ugotavlja, da so ti potrošniki zaradi promocije in neobstoja konkurenčnega proizvoda na trgu menili, da gre za
         sesalnik, ki ga proizvaja družba Dyson. Predložitveno sodišče pa nasprotno ugotavlja, da podjetje zadevne prozorne zbiralne
         posode takrat ni dejavno oglaševalo kot znamko.
      
      22.      Predložitveno sodišče se torej sprašuje, ali ob upoštevanju odločitve Sodišča v zadevi Philips(15) monopol, zaradi katerega potrošnik povezuje znak samo s tem proizvajalcem, zadostuje, da tak znak pridobi razlikovalni učinek
         za namene člena 3(3) Direktive. High Court of Justice se v zvezi s tem sprašuje, ali je treba zahtevati dejavno oglaševanje
         znaka kot znamke ali ne.
      
      23.      Po mnenju predložitvenega sodišča je to vprašanje zlasti pomembno, ker bi odobritev zadevne znamke tožeči stranki podelila
         izključno pravico do uporabe prozorne plastike kot pokazatelja trgovskega porekla proizvoda tudi po obdobju, ko je to podjetje
         edino proizvajalo sesalnike brez vrečke.
      
      24.      Ob upoštevanju teh premislekov je High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, prekinilo odločanje in Sodišču
         v predhodno odločanje predložilo ti vprašanji:
      
      „1.      Kadar prijavitelj uporablja znak (pri katerem ne gre za obliko), ki ga sestavlja funkcionalna značilnost, ki je del videza
         proizvoda nove vrste, in je prijavitelj do datuma prijave znamke imel dejanski monopol nad takimi proizvodi, ali za to, da
         znak pridobi razlikovalni učinek v smislu člena 3(3) Direktive, zadostuje, da na datum prijave večji del zadevne javnosti
         povezuje proizvode, na katerih je zadevni znak, samo s prijaviteljem in z nobenim drugim proizvajalcem?
      
      2.      Če to ne zadostuje, kaj je še potrebno, da bi znak lahko pridobil razlikovalni učinek, in še posebej, ali ga je morala oseba,
         ki ga je uporabljala, oglaševati kot znamko?“
      
      IV – Analiza
      A –    Stališča strank
      25.      Tožeča stranka najprej poudarja, da znakov, ki so predmet zadevne zahteve za registracijo, ne sestavlja oblika, ampak prozoren
         zbiralnik v pravem pomenu. Navaja še, da se ta zahteva ne nanaša na barvo, ampak na neobstoj barve, na prozornost. To naj
         bi potrošniku omogočilo, da ugotovi količino umazanije in prahu v zbiralniku in vidi, kdaj je zbiralnik poln. Po mnenju družbe
         Dyson je to mogoče doseči z drugimi tehničnimi postopki, na primer z vgradnjo okenca ali opozorilne lučke na površino sesalnika.
      
      26.      Tožeča stranka nato meni, da ni treba, da se znak oglašuje kot znamka, da bi pridobil razlikovalni učinek v smislu člena 3(3)
         Direktive. Po mnenju družbe Dyson je dovolj, da je velik del zadevne javnosti na datum zahteve za registracijo povezoval zadevni
         proizvod s prijaviteljem in nobenim drugim proizvajalcem. Ta ugotovitev naj ne bi izhajala samo iz besedila in ciljev Direktive,
         temveč tudi iz sodbe Sodišča v združenih zadevah Windsurfing Chiemsee.(16)
      
      27.      Tožeča stranka našteva elemente, ki bi po njenem mnenju morali zadostovati, da se znaku prizna razlikovalni učinek v smislu
         člena 3(3) Direktive. Gre za tri značilnosti. Znak se mora najprej razlikovati od proizvodov, za katere se zahteva registracija.
         Vpadljivost znaka mora nato velikemu delu zadevne javnosti omogočiti, da zadevne proizvode povezuje s podjetjem. Nazadnje,
         povezava s tem podjetjem mora trajati po koncu dejanskega monopola in prihodu novih gospodarskih subjektov na trg.
      
      28.      Vlada Združenega kraljestva in Komisija Evropskih skupnosti, ki sta intervenientki, nasprotno menita, da se mora znak, da
         pridobi razlikovalni učinek v smislu člena 3(3) Direktive, uporabljati kot znamka.
      
      29.      Opirata se predvsem na ugotovitev Sodišča v zgoraj navedeni sodbi Philips, po kateri „mora dejstvo, da zadevna javnost prepozna,
         da zadevno blago izvira od natančno določenega podjetja, temeljiti na uporabi znamke kot take in tako temeljiti na njeni naravi
         in učinku, zaradi katerih se z njo lahko razlikuje zadevno blago od blaga drugih podjetij“.(17)
      
      30.      Vlada Združenega kraljestva in Komisija trdita, da je namen te zahteve preprečiti, da bi lahko dobavitelj, ki ima monopol,
         preprečil vnos proizvodov z isto funkcionalno značilnostjo na trg samo zato, ker je svoje proizvode dal na trg takrat, ko
         je edini uporabljal to tehnologijo.
      
      31.      Vendar Komisija v nasprotju z vlado Združenega kraljestva meni, da se je treba najprej vprašati, ali zadevni znaki res lahko
         sestavljajo znamko v smislu člena 2 Direktive.(18)
      
      32.      Komisija se najprej sprašuje, ali so znaki, ki se obravnavajo v tem sporu, dejansko „znaki“ v smislu te določbe. Namen zahteve
         za registracijo naj bi bila namreč registracija ideje prozornega zbiralnika v sesalniku ne glede na obliko. Po njenem mnenju
         ideja ni znak, ker je ni mogoče zaznati z enim od petih čutil, ampak lahko obstaja zgolj v domišljiji.(19)
      
      33.      Komisija meni, da bi bila logika, na kateri temelji člen 3(1)(e) Direktive, onemogočena, če bi bilo treba sprejeti tak pristop.
      
      34.      Komisija v vsakem primeru meni, da grafična predstavitev znakov, za katere družba Dyson zahteva registracijo v postopku v
         glavni stvari, ne izpolnjuje zahteve, da je grafična predstavitev „jasna, natančna, samostojna, lahko dostopna, razumljiva,
         trajna in objektivna“, ki jo je Sodišče določilo v zgoraj navedeni sodbi Sieckmann.(20) Navedeni znaki naj namreč ne bi ustrezali nobeni posebni obliki in bi lahko imeli več oblik. Poleg tega naj bi bil pojem
         prozornosti dvoumen. Komisija se tudi sprašuje, ali je mogoče grafične predstavitve, ki jih sestavljajo pisni opis in slike,
         ki prikazujejo primere koncepta, šteti za dovolj jasne in natančne.
      
      B –    Predmet spora
      35.      Predložitveno sodišče v tem sporu Sodišču postavlja dve vprašanji za predhodno odločanje v zvezi s členom 3(3) Direktive,
         da bi ugotovilo, ali in – po potrebi – pod katerimi pogoji lahko funkcionalna značilnost, ki je del videza proizvoda, pridobi
         razlikovalni učinek z uporabo.
      
      36.      Iz ustaljene sodne prakse Sodišča izhaja, da le nacionalno sodišče, ki odloča o sporu in mora prevzeti odgovornost za sodno
         odločbo, glede na posebnosti zadeve presodi o potrebi po sprejetju predhodne odločbe, da bi lahko izdalo svojo sodbo, in o
         ustreznosti vprašanj, ki jih postavi Sodišču.(21)
      
      37.      Vendar Sodišče meni, da je njegova naloga razložiti vse določbe prava Skupnosti, ki jih nacionalna sodišča potrebujejo za
         odločanje v sporih, ki so jim predloženi, čeprav te določbe niso izrecno navedene v vprašanjih, ki jih postavijo ta sodišča.(22)
      
      38.      Sodišče je tako v zgoraj navedeni sodbi Libertel v zvezi z registracijo oranžne barve kot znamke za telekomunikacijske proizvode
         in storitve menilo, da preučitev vprašanj, ki jih je postavilo predložitveno sodišče, zahteva, da se najprej ugotovi, ali
         lahko barva sama po sebi sestavlja znamko v smislu člena 2 Direktive.(23)
      
      39.      Menim, da se to sklepanje lahko utemeljeno uporabi v tej zadevi. Strinjam se namreč s Komisijo, da preučitev vprašanj, ki
         jih je postavilo High Court of Justice, zahteva, da se najprej ugotovi, ali lahko funkcionalna značilnost, kakršna se obravnava
         v sporu o glavni stvari, sestavlja znamko v smislu člena 2 Direktive.
      
      C –    Pogoji, ki jih določa člen 2 Direktive
      40.      Da označba sestavlja znamko v smislu člena 2 Direktive, mora izpolnjevati tri pogoje. Prvič, biti mora znak.(24) Drugič, ta znak mora biti mogoče grafično predstaviti. Tretjič, s tem znakom mora biti mogoče blago in storitve nekega podjetja
         razlikovati od blaga in storitev drugih podjetij.(25) Samo označbe, ki izpolnjujejo te tri pogoje, se lahko registrirajo kot znamke.
      
      41.      Kot je navedeno v sedmi uvodni izjavi Direktive, člen 2 vsebuje „seznam“ znakov, ki lahko sestavljajo znamko. Med temi znaki
         so „zlasti […] besed[e] vključno z osebnimi imeni, slik[e], črk[e], števil[a], oblik[a] blaga ali njegov[a] embalaž[a]“.(26) Kot izhaja iz besedila navedenega člena, ta seznam ni popoln.
      
      42.      V tej določbi ni naveden primer, ko bi znamko sestavljala funkcionalna značilnost proizvoda. Vendar tega izrecno ne izključuje.
         Torej je treba preučiti, ali taka značilnost lahko izpolnjuje pogoje, ki jih določa člen 2 Direktive.
      
      43.      V nasprotju s tem, kar trdita tožeča stranka in vlada Združenega kraljestva, menim, da funkcionalna značilnost, ki je del
         videza proizvoda, ne izpolnjuje pogojev, ki se v tej določbi zahtevajo, da bi lahko sestavljala znamko, ker po mojem mnenju
         ni znak, ki ga je mogoče predstaviti grafično tako, da se blago in storitve nekega podjetja razlikujejo od blaga in storitev
         drugih podjetij.
      
      1.      Obstoj znaka
      44.      Zaradi uporabe člena 2 Direktive je treba najprej ugotoviti, ali je prozorni zbiralnik, katerega registracija se zahteva,
         v kontekstu, v katerem je uporabljen, dejansko znak. Kot je ugotovilo Sodišče, je cilj te zahteve zlasti preprečiti zlorabo
         prava znamk za pridobitev neupravičene konkurenčne prednosti.(27)
      
      45.      Kot sem že navedel, družba Dyson zahteva registracijo „prozorne zbiralne posode ali komore za zbiranje, ki je del zunanje
         površine sesalnika“, kot je predstavljena v njeni zahtevi za registracijo.
      
      46.      Gre za posodo, sestavljeno iz prozornega snemljivega ohišja. To je vgrajeno v zunanjo strukturo sesalnika in povzema njegovo
         obliko, linije in obrise. Ta komora, namenjena zbiranju prahu in umazanije, ki se posesata s tal, je najprej funkcionalna
         in uporabna. Pomeni, da potrošniku ni treba kupovati vrečk in filtrov za sesalnike. Uporabniku še omogoča, da ugotovi, koliko
         je zbiralnik napolnjen. Ta posoda lahko poleg tega izpolnjuje estetsko funkcijo, ker je del videza proizvoda, v katerega je
         vgrajena.
      
      47.      Strinjam se s Komisijo, da tožeča stranka v resnici zahteva varstvo novega koncepta zbiranja, hranjenja in odstranjevanja
         odpadkov.(28) Ta koncept, ki ga je razvilo podjetje Dyson, namreč pomeni, kot smo videli, da ni treba uporabljati vrečk in filtrov za sesalnike,
         in obvešča uporabnika, ko je posoda polna.
      
      48.      V slovarju francoskega jezika je koncept „[r]eprésentation mentale générale et abstraite d’un objet“ (splošna in abstraktna
         mentalna predstavitev predmeta)(29) in se sklicuje na domišljijo. Kadar je koncept razvit, lahko v praksi privede do ustvarjanja zelo različnih predmetov.
      
      49.      Ugotavljam, da je v tej zadevi namen zahteve za registracijo v resnici pridobitev izključnih pravic na vse mogoče videze,
         ki jih lahko ima zadevna funkcionalna značilnost.
      
      50.      Posoda je tako v obrazcu zahteve predstavljena v dveh različnih oblikah, prilagojenih dvema modeloma sesalnikov, v katera
         je vgrajena. Na prvi sliki, ki prikazuje sesalnik iz skupine pokončnih sesalnikov, se zdi, da je zbiralnik okrogel ovoj okoli
         sesalne palice. Na drugi sliki, ki prikazuje sesalnik iz skupine drsnih sesalnikov, so oblika in dimenzije drugačne in zdi
         se, da sestavljajo samo polkrog okoli te palice.
      
      51.      Vendar ti predstavitvi nista izključni. Zahtevano varstvo namreč ni omejeno na obliko, sestavo ali posebno ureditev, saj mora
         biti ta značilnost samo del zunanje površine sesalnika in mora uporabniku omogočati, da vidi v posodo. Vendar so možnosti,
         ki se nanašajo na obliko, dimenzije, predstavitev in celo sestavo tega zbiralnika, v zvezi z zadevnim proizvodom številne
         in niso odvisne samo od modelov sesalnikov, ki jih razvija tožeča stranka, temveč tudi od tehnoloških inovacij. Prozornost
         pa omogoča uporabo številnih barv. Imetnik znamke, ki bi jo sestavljala zadevna funkcionalna značilnost, bi tako lahko uporabil
         okroglo ali pravokotno posodo z ročajem ali brez njega, ki bi bila lahko različnih barv, čeprav prozorna.
      
      52.      Kot tožeča stranka nazadnje priznava v stališčih, se zadevna zahteva za registracijo ne nanaša na varstvo oblike, temveč na
         varstvo prozornega zbiralnika v pravem pomenu. Namen te zahteve tudi ni varstvo barve, temveč nasprotno neobstoja barve, torej
         prozornosti.(30)
      
      53.      Kljub obsežni sodni praksi Sodišča o znakih, ki lahko sestavljajo znamko v smislu člena 2 Direktive, menim, da koncept, kot
         ga je razvila tožeča stranka, ne more sestavljati znamke v smislu te določbe.
      
      54.      Kot je ugotovila Komisija v stališčih, se koncept namreč sklicuje samo na domišljijo.(31) Koncept se v nasprotju z vonjem(32), barvo(33) ali zvokom(34) dojema z umom in ga ni mogoče zaznati z enim od petih človeških čutil, to je z vidom, s sluhom, tipom, z vohom ali okusom.(35) Človekova sposobnost mišljenja in predstavljanja je neskončna in zmožnost uma, da si predstavlja predmet ali sliko, je po
         mojem mnenju brezmejna. Torej, če je v skladu z ustaljeno sodno prakso bistvena funkcija znamke omogočiti potrošniku, da razlikuje
         proizvode in storitve, ki so mu ponujeni, na podlagi njihovega porekla in brez verjetnosti zmede,(36) se mi zdi, da tega cilja ne more doseči znak, ki ga človek lahko dojema tako različno. Zato koncept po mojem mnenju ne more
         biti označba za potrošnika in posledično znak, ki lahko izpolnjuje razlikovalno funkcijo znamke.
      
      55.      Ob upoštevanju teh elementov torej menim, da funkcionalna značilnost, kakršna se obravnava v tem sporu, ne more sestavljati
         znaka v smislu člena 2 Direktive.
      
      56.      Po mojem mnenju taka značilnost ne izpolnjuje niti drugega pogoja iz člena 2 Direktive, po katerem so znamke lahko samo znaki,
         ki jih je mogoče predstaviti grafično.
      
      2.      Zmožnost biti grafično predstavljen
      57.      Iz ustaljene sodne prakse izhaja, da mora grafična predstavitev, zahtevana v členu 2 Direktive, znaku omogočiti, da se vidno
         predstavi zlasti s podobami, črtami ali znaki tako, da ga je mogoče natančno prepoznati.(37) Da ta predstavitev izpolnjuje to funkcijo, mora biti jasna, natančna, samostojna, lahko dostopna, razumljiva, trajna in objektivna.(38)
      
      58.      Sodišče meni, da je namen zahteve po taki predstavitvi predvsem opredelitev same znamke, da se določi natančni predmet varstva,
         ki ga registrirana znamka zagotavlja imetniku.(39) Zato prispeva k pravni varnosti.(40)
      
      59.      Kot sem navedel že v sklepnih predlogih, predstavljenih v zgoraj navedeni zadevi Heidelberger Bauchemie, ta zahteva izpolnjuje
         dva točno določena cilja. Prvi je omogočiti pristojnim organom, da jasno in natančno poznajo naravo znakov, ki sestavljajo
         znamko, da lahko izvajajo predhodni pregled prijave za registracijo in objavo ter da vodijo primeren in točen register znamk.
         Drugi cilj je, da je gospodarskim subjektom omogočeno, da se jasno in natančno seznanijo z opravljenimi registracijami ali
         prijavami za registracijo, ki jih vložijo njihovi sedanji ali mogoči konkurenti, in s tem z ustreznimi podatki o pravicah
         tretjih strank.(41)
      
      60.      Sodišče v teh okoliščinah meni, da mora biti znak najprej predmet natančne in enotne predstavitve, da lahko po eni strani
         zagotavlja prvotno funkcijo znamke, po drugi strani pa, da se lahko brez vsakršnega dvoma ugotovi, kaj je predmet izključne
         pravice. Poleg tega – glede na to, kako dolgo registracija znamke velja, in da se ta veljavnost lahko podaljša za bolj ali
         manj dolga obdobja – mora biti predstavitev trajna.(42)
      
      61.      Vendar menim, da funkcionalna značilnost, kakršna se obravnava v tem sporu, ne izpolnjuje teh pogojev.
      
      62.      Kot sem že navedel v točki 52 teh sklepnih predlogov, ima lahko funkcionalnost, katere registracijo zahteva družba Dyson,
         očitno številne različne oblike in videze, ki so odvisni ne samo od modelov sesalnikov, ki jih razvija tožeča stranka, ampak
         tudi od tehnološkega razvoja. Ker je varstvo, podeljeno s pravom znamk, lahko časovno neomejeno (ob upoštevanju dejanske uporabe
         in plačila pristojbin za podaljšanje), je po mojem mnenju verjetno, da se bosta videz prozornega zbiralnika in način njegove
         vgradnje v sesalnik z leti razvijala.
      
      63.      Zdi se mi, da v teh okoliščinah ni mogoče z gotovostjo sklepati, kako se bo funkcionalna značilnost, katere registracija se
         zahteva, vgrajevala v proizvode, za katere se zahteva registracija. Zadevna grafična predstavitev torej pristojnim organom
         in gospodarskim subjektom ne omogoča, da opredelijo natančni predmet varstva, zagotovljenega imetniku registrirane znamke.
         Menim, da je taka negotovost v nasprotju z načelom pravne varnosti, na katerem temelji zahteva po zmožnosti grafične predstavitve.
      
      64.      Torej je treba ugotoviti, da funkcionalna značilnost, kakršna se obravnava v postopku v glavni stvari, nima značilnosti natančnosti
         in enotnosti, ki se zahtevata v členu 2 Direktive.
      
      65.      Na podlagi vseh teh elementov menim, da funkcionalne značilnosti, ki je del videza proizvoda in ima lahko številne videze,
         ni mogoče šteti za znak, ki ga je mogoče grafično predstaviti v smislu člena 2 Direktive.
      
      66.      Menim, da taka značilnost ne izpolnjuje niti tretjega pogoja iz člena 2 Direktive, po katerem lahko znamko sestavljajo samo
         znaki, s katerimi se blago in storitve nekega podjetja lahko razlikujejo od blaga in storitev drugih podjetij.
      
      3.      Obstoj razlikovalnega učinka
      67.      Razlikovalni učinek pomeni, da znak lahko naredi proizvod prepoznaven, kot da prihaja iz točno določenega podjetja, in torej
         razlikuje ta proizvod od proizvodov drugih podjetij.(43)
      
      68.      Presoja razlikovalnega učinka znamke načeloma ni odvisna od uporabe znaka. Odvisna je samo od tega, ali ima lahko znak sam
         po sebi razlikovalni učinek.
      
      69.      V tej zadevi je treba torej ugotoviti, ali lahko funkcionalna značilnost, ki je del videza proizvoda, sama po sebi omogoča
         razlikovanje proizvodov ali storitev nekega podjetja od proizvodov ali storitev drugega podjetja. Torej je treba presoditi,
         ali funkcionalna značilnost, ki je predmet tega spora, lahko prenaša točne informacije o poreklu proizvoda ali ne. Menim,
         da to ni mogoče iz dveh razlogov.
      
      70.      Po eni strani, kot smo ugotovili, zadevna zahteva za registracijo ne omogoča, da se z gotovostjo sklepa, kako se bo ta funkcionalnost
         vgradila v proizvode, za katere se zahteva registracija. Kot sem navedel v sklepnih predlogih, predstavljenih v zgoraj navedeni
         zadevi Libertel, presoja zmožnosti imeti razlikovalni učinek pomeni, da je treba natančno vedeti, kakšen je ta znak.(44)
      
      71.      Po drugi strani menim, da funkcionalnost, kakršna se obravnava v tem sporu, ne more zagotavljati bistvene funkcije znamke.
         Treba je namreč opozoriti, da je Sodišče opredelilo, da je ta funkcija „potrošniku ali končnemu uporabniku zagotoviti identiteto
         izvora blaga ali storitev, ki jih označuje znamka, tako da mu omogoča, da brez verjetnosti zmede razlikuje to blago ali storitve
         od tistih, ki so drugega izvora“.(45) Znamka mora torej potrošniku zagotavljati jamstvo za poreklo proizvoda, ki ga označuje.
      
      72.      Kot sem ugotovil že v točkah od 51 do 55 teh sklepnih predlogov, če ima lahko funkcionalna značilnost, kadar je vgrajena v
         zadevni proizvod, točno določeno obliko, je namen zadevne zahteve za registracijo v resnici pridobiti izključne pravice na
         konceptu ali vsaj na vseh mogočih videzih, ki jih lahko ima ta funkcionalnost. Vendar po mojem mnenju koncept ne more biti
         dovolj natančna označba za potrošnika.
      
      73.      V teh okoliščinah menim, da ni mogoče sklepati, da ima lahko funkcionalna značilnost, kakršna se obravnava v postopku v glavni
         stvari, tako natančen pomen, da bi brez verjetnosti zmede označevala poreklo proizvoda.
      
      74.      Ob upoštevanju vsega tega menim, da funkcionalna značilnost, ki je del videza proizvoda in ima lahko številne videze, ne izpolnjuje
         zahtevanih pogojev, da bi sestavljala znamko v smislu člena 2 Direktive, ker ni znak, ki ga je mogoče grafično predstaviti
         in s katerim je proizvode ali storitve enega podjetja mogoče razlikovati od proizvodov ali storitev drugih podjetij.
      
      75.      Če bi Sodišče kljub temu menilo, da funkcionalna značilnost, kakršna se obravnava v tem sporu, izpolnjuje vse zahtevane značilnosti,
         da lahko sestavlja znamko v smislu te določbe, menim, da člen 3(1)(e), druga alinea, Direktive nasprotuje registraciji take
         znamke.
      
      D –    Obstoj absolutnega razloga za zavrnitev registracije
      76.      Menim, da obstaja absolutni razlog za zavrnitev registracije zadevne znamke, ki temelji na členu 3(1)(e), druga alinea, Direktive.
         Menim namreč, da funkcionalnosti, kakršna se obravnava v postopku v glavni stvari, ni mogoče dodeliti v izključno uporabo
         enemu samemu gospodarskemu subjektu, temveč mora biti na razpolago vsem, in to v skladu s ciljem prava znamk.
      
      77.      Kot sem navedel, so v členu 3(1) Direktive našteti različni razlogi za zavrnitev registracije znamke. Vsak od teh razlogov
         je neodvisen od drugih in po mnenju Sodišča zahteva ločen preizkus. Poleg tega je treba omenjene razloge za zavrnitev razlagati
         v smislu splošnega interesa, ki je podlaga za vsakega od njih. Splošni interes, ki se ga upošteva med preizkusom vsakega od
         teh razlogov za zavrnitev, lahko odraža – ali celo mora odražati – različne ugotovitve.(46)
      
      78.      Člen 3(1)(e) Direktive se posebej nanaša na tri primere, v katerih znake sestavlja izključno oblika proizvoda.(47) Med njimi je v drugi alinei določbe primer, ko znak sestavlja samo oblika proizvoda (ali njegova grafična predstavitev(48)), ki je nujna za dosego tehničnega učinka.
      
      79.      Splošni interes, na katerem temelji ta določba, je Sodišče opredelilo v zgoraj navedeni sodbi Philips.
      
      80.      Sodišče je bilo v tej zadevi vprašano, ali lahko znak, ki ga sestavlja oblika proizvoda, pridobi razlikovalni učinek. Šlo
         je za grafično predstavitev oblike in strukture zgornje površine električnega brivnika, sestavljene iz treh okroglih glav
         z vrtečimi se rezili, razvrščenimi v enakostranični trikotnik. Družba Philips, ki je dolgo edina ponujala električne brivnike
         take oblike, je menila, da je grafična predstavitev, prijavljena kot znamka, pridobila razlikovalni učinek, potem ko je dolgo
         edina prodajala tak proizvod.
      
      81.      Sodišče je v sodbi predvsem odločilo, da se znak, ki ga sestavlja izključno oblika proizvoda, ne more registrirati na podlagi
         člena 3(1)(e), druga alinea, Direktive, kadar je dokazano, da je mogoče bistvene funkcionalne značilnosti te oblike pripisati
         samo tehničnemu učinku.(49)
      
      82.      Pri tej ugotovitvi je Sodišče v skladu z ustaljeno sodno prakso razlagalo razlog za zavrnitev registracije, naveden v tej
         določbi, glede na splošni interes, ki ga utemeljuje.(50)
      
      83.      Najprej je priznalo, da razlogi za zavrnitev, našteti v členu 3(1)(e) Direktive, preprečujejo, da bi varstvo, podeljeno s
         pravico iz znamke, imetniku znamke podelilo monopol nad tehničnimi rešitvami ali uporabnimi značilnostmi proizvoda, ki bi
         jih uporabnik lahko iskal v proizvodih konkurentov. Po mnenju Sodišča ta določba tako preprečuje, da bi se varstvo, ki ga
         daje pravica iz znamke, razširilo prek znakov, s katerimi se lahko blago ali storitev razlikuje od tistih, ki jih ponujajo
         konkurenti, in zanje postalo ovira, da bi lahko ponujali blago z enakimi tehničnimi rešitvami ali uporabnimi lastnostmi v
         svobodni konkurenci z imetnikom znamke.(51)
      
      84.      Predvsem v zvezi s členom 3(1)(e), druga alinea, Direktive je Sodišče menilo, da splošni interes, ki mu sledi ta določba,
         zahteva, da lahko obliko, katere bistvene značilnosti ustrezajo določeni tehnični funkciji in so bile izbrane zato, da jo
         izpolnijo, svobodno uporabljajo vsi. Po njegovem mnenju naj bi izključnost, ki je lastna pravicam iz znamke, preprečevala,
         da bi konkurenti ponujali blago, ki ima tako funkcijo.(52) Sodišče tako meni, da z zavrnitvijo registracije omenjenih znakov člen 3(1)(e), druga alinea, Direktive izraža legitimen
         cilj, „da se posameznikom ne dovoli uporabiti registracije znamke za pridobitev ali podaljšanje izključnih pravic nad tehničnimi
         rešitvami“.(53)
      
      85.      Sodišče je še navedlo, da znak, ki se ne more registrirati na podlagi člena 3(1)(e) Direktive, ne more nikoli pridobiti razlikovalnega
         značaja za namen člena 3(3) te direktive z uporabo znaka.(54)
      
      86.      Treba je namreč opozoriti, da je v tej določbi določeno, da lahko samo znamka, ki se ne sme registrirati na podlagi člena
         3(1)(b), (c) in (d) Direktive, pridobi razlikovalni učinek z dolgotrajno uporabo, ki ga na začetku ni imela, in se tako lahko
         registrira kot znamka.(55) Znak, ki se ne sme registrirati na podlagi člena 3(1)(e) Direktive, je torej izključen iz uporabe te določbe.
      
      87.      Sodišče je v tej zadevi nazadnje opozorilo, da se z dokazom obstoja drugačnih oblik, ki omogočajo dosego enakega tehničnega
         učinka, lahko izognemo razlogom za zavrnitev ali neveljavnost registracije iz omenjenega člena 3(1)(e), druga alinea, Direktive.(56)
      
      88.      Po mojem mnenju je jasno, da to sklepanje velja tudi za funkcionalno značilnost, ki je del videza proizvoda. Čeprav se ta
         člen nanaša samo na znake, ki jih sestavlja izključno oblika proizvoda, menim, da splošni interes, na katerem temelji ta določba, zahteva zavrnitev registracije funkcionalnosti,
         kakršna se obravnava v postopku v glavni stvari.
      
      89.      Prvič, registracija zadevne funkcionalnosti bi v skladu s členom 5(1) Direktive privedla do tega, da bi tehnično rešitev izključno
         uporabljal samo en gospodarski subjekt, in to brez časovne omejitve.
      
      90.      Ta izključna uporaba bi tožeči stranki dala monopol nad tehnično in uporabno značilnostjo, ki bi jo potrošniki lahko iskali
         pri sesalnikih brez vrečke, ki jih proizvajajo konkurenčna podjetja.
      
      91.      Poleg tega, če ta izključna uporaba ne bi zadevala samo funkcionalne značilnosti, kakor je povzeta v zahtevi za registracijo,
         ampak bi se lahko razširila na številne oblike, ki bi jih ta lahko imela, bi konkurenčna podjetja tvegala, da ne bi mogla
         natančno ugotoviti, ali in kako še lahko uporabljajo to značilnost.
      
      92.      Tako bi podelitev in imetje izključnih pravic na tej vrsti funkcionalnosti konkurenčnim gospodarskim subjektom lahko odvzela
         možnost, da vgradijo tako funkcionalnost, in to ne glede na obliko ali videz, ki bi ga lahko imela. Podelitev takega monopola
         bi torej lahko pretirano omejila njihovo svobodo v sektorju, v katerem tehnološki napredek temelji na stalnem procesu izboljševanja
         prejšnjih inovacij. Upravičeno je celo meniti, da bi ta monopol lahko oviral prihod novih gospodarskih subjektov na trg sesalnikov
         brez vrečk in ohromil konkurenco na trgu inovacij. To bi torej škodovalo svobodni konkurenci, ki pa je eden od ciljev Direktive.
      
      93.      V teh okoliščinah se mi zdi, da bi registracija funkcionalne značilnosti, kakršna se obravnava v tem sporu, kot znamke onemogočila
         sistem neizkrivljene konkurence, ki si ga Pogodba ES prizadeva vzpostaviti in ohraniti, kot izhaja zlasti iz člena 3(1)(g)
         in (m) ES.(57)
      
      94.      Taka registracija bi bila v nasprotju tudi s ciljem, ki ga določa člen 7 Sporazuma TRIPS, po katerem bi varstvo in uveljavljanje
         pravic intelektualne lastnine moralo ne le prispevati k pospeševanju tehnoloških inovacij in k prenosu in razširjanju tehnologije,
         ampak tudi voditi k ravnovesju pravic in obveznosti med različnimi gospodarskimi subjekti, navzočimi na trgu. Ker so države
         članice in Skupnost, kar zadeva pristojnosti Skupnosti(58), podpisnice tega sporazuma, je treba člen 3(1)(e), druga alinea, Direktive razlagati čim bolj v smislu besedila in namena
         tega sporazuma.
      
      95.      Drugič, registracija take značilnosti bi povzročila, da se po pravu znamk pridobijo ali ohranijo izključne pravice na inovacijah,
         ki jih je treba v resnici patentirati, in to v nasprotju z zakonitim ciljem, ki mu sledi člen 3(1)(e), druga alinea, Direktive.
      
      96.      Vendar je bistveno preprečiti, da bi se zaradi pridobitve neupravičene konkurenčne prednosti pravo znamk odvrnilo od svoje
         funkcije. Kot predložitveno sodišče pravilno navaja, „funkcija znamke ni ustvariti monopol nad tehnološkimi novostmi“.(59)
      
      97.      V zvezi s tem je treba opozoriti, da je v skladu z ustaljeno sodno prakso pravica iz znamke „temeljn[i] element sistema neizkrivljene
         konkurence, ki ga ima Pogodba namen vzpostaviti in ohranjati“.(60) Zakonodajalcu Skupnosti je z ukrepi na tem področju uspelo ohraniti ta sistem, s tem ko je zagotovil, da znamke lahko izpolnjujejo
         bistveno funkcijo. Ta funkcija, naj opozorim, je potrošnikom zagotavljati poreklo proizvoda, ki ga označuje znamka, tako da
         se jim omogoči, da lahko razlikujejo ta proizvod od proizvodov drugega porekla.
      
      98.      Da bi se ta funkcija lahko zagotavljala, člen 5(1)(a) Direktive imetniku znamke pridržuje izključno uporabo značilnega znaka
         in ga varuje pred konkurenti, ki bi želeli zlorabiti položaj in sloves znamke tako, da bi prodajali proizvode, ki bi bili
         neupravičeno opremljeni s to znamko.(61)
      
      99.      Vendar je v nasprotju z varstvom, ki ga dajejo druge pravice intelektualne in industrijske lastnine, varstvo, ki ga daje pravica
         iz znamke, lahko časovno neomejeno, če se znamka dejansko uporablja in se plačujejo pristojbine za podaljšanje registracije.
      
      100. Torej se je treba bati, da bi nekateri prek pravice iz znamke želeli dobiti ne varstvo značilnega znaka, ampak varstvo industrijske
         stvaritve ali inovacije, ki jo pokrivajo druge pravice intelektualne lastnine in katere varstvo je načeloma časovno omejeno.
      
      101. Če je družba Dyson v tej zadevi tako lahko upravičeno nagrajena za raziskave in inovacije in ima zato lahko izključne pravice
         za uporabo svojega izuma, menim, da je to varstvo, kar zadeva tehnološko inovacijo, mogoče podeliti samo s patentom in ne
         z znamko.
      
      102. Zato in ob upoštevanju zgornjih premislekov menim, da člen 3(1)(e), druga alinea, Direktive nasprotuje temu, da se funkcionalna
         značilnost, ki je del videza proizvoda, registrira kot znamka.
      
      103. V teh okoliščinah menim, da znak, ki je predmet tega spora, ne more pridobiti razlikovalnega učinka z uporabo v smislu člena 3(3)
         Direktive.
      
      104. Kot sem navedel v točkah 85 in 86 teh sklepnih predlogov, iz besedila te določbe in ustaljene sodne prakse izhaja, da lahko
         samo znamka, ki se ne sme registrirati na podlagi člena 3(1)(b), (c) ali (d) Direktive, z uporabo pridobi razlikovalni učinek,
         ki ga na začetku ni imela, in se tako lahko registrira kot znamka.(62)
      
      105. Ob upoštevanju tega odgovora menim, da ni treba preučiti pogojev, ki jih mora izpolnjevati funkcionalna značilnost, kakršna
         se obravnava v tem sporu, da se lahko pridobi razlikovalni učinek v smislu člena 3(3) Direktive.
      
      V –    Predlog
      106. Ob upoštevanju zgornjih ugotovitev Sodišču predlagam, naj na vprašanji, ki ju je postavilo High Court of Justice (England
         & Wales), Chancery Division, odgovori:
      
      1.      Očitna funkcionalna značilnost proizvoda, ki ima lahko različne videze, ne izpolnjuje zahtevanih pogojev, da sestavlja znamko
         v smislu člena 2 Prve direktive Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z
         blagovnimi znamkami, tako da ni znak, ki ga je mogoče grafično predstaviti tako, da bi bilo mogoče razlikovati proizvode ali
         storitve določenega podjetja od proizvodov ali storitev drugih podjetij.
      
      2.      Člen 3(1)(e), druga alinea, Prve direktive 89/104/EGS v vsakem primeru nasprotuje registraciji očitne funkcionalne značilnosti
         proizvoda kot znamke.
      
      1 –	Jezik izvirnika: francoščina.
      
      2 –	Prva direktiva Sveta z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL
         1989, L 40, str. 1, v nadaljevanju: Direktiva).
      
      3 –	UL L 336, str. 1 in 214.
      
      4 –	Prva uvodna izjava Direktive.
      
      5 –	Tretja uvodna izjava Direktive.
      
      6 –	Sedma uvodna izjava Direktive.
      
      7 –	Deveta uvodna izjava Direktive.
      
      8 –	Ta družba je v lasti Jamesa Dysona, ki je tudi predsednik družbe Dyson.
      
      9 –	Nicejski aranžma o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor
         je bil revidiran in spremenjen.
      
      10 –	Točke od 38 od 42.
      
      11 –	Ta določba prenaša člen 3(1)(b) Direktive.
      
      12 –	Ta določba prenaša člen 3(1)(c) Direktive.
      
      13 –	Predložitvena odločba, točke od 43 do 45.
      
      14 –	Ta določba prenaša člen 3(3) Direktive.
      
      15 –	Sodba z dne 18. junija 2002 (C-299/99, Recueil, str. I-5475).
      
      16 –	Sodba z dne 4. maja 1999 (C-108/97 in C-109/97, Recueil, str. I-2779). Tožeča stranka se v stališčih sklicuje predvsem
         na točki 51 in 52 navedene sodbe.
      
      17 –	Točka 64.
      
      18 –	Komisija se opira predvsem na ugotovitev Sodišča v sodbi z dne 6. maja 2003 v zadevi Libertel (C‑104/01, Recueil, str. I-3793,
         točki 22 in 23).
      
      19 –	Komisija se sklicuje na sklepne predloge, ki jih je generalni pravobranilec D. Ruiz-Jarabo predstavil v zadevi Sieckmann
         (sodba z dne 12. decembra 2002, C-273/00, Recueil, str. I‑11737).
      
      20 –	Glej zlasti točki 54 in 55 navedene sodbe.
      
      21 –	Glej predvsem sodbi z dne 15. decembra 1995 v zadevi Bosman (C-415/93, Recueil, str. I-4921, točka 59) in z dne 22. junija
         2006 v zadevi Conseil général de la Vienne (C-419/04, ZOdl., str. 5645, točka 19).
      
      22 –	Glej sodbo z dne 18. marca 1993 v zadevi Viessmann (C-280/91, Recueil, str. I-971, točka 17) in za ponazoritev sodbo z
         dne 25. februarja 1999 v zadevi Swaddling (C-90/97, Recueil, str. I‑1075, točka 21).
      
      23 –	Točka 22.
      
      24 –	Sodišče je v zgoraj navedeni sodbi Libertel obstoj znaka prvič določilo kot neodvisen pogoj sposobnosti sestavljati znamko
         v smislu člena 2 Direktive.
      
      25 –	Glej predvsem zgoraj navedeni sodbi Philips (točka 37) in Libertel (točka 23) ter sodbo z dne 24. junija 2004 v zadevi
         Heidelberger Bauchemie (C-49/02, ZOdl., str. I-6129, točka 22).
      
      26 –	Moj poudarek.
      
      27 –	Glej predvsem zgoraj navedeno sodbo Heidelberger Bauchemie, točka 24.
      
      28 –	Točka 6 stališč Komisije.
      
      29 –	Le Petit Robert, Dictionnaire de la langue française, Pariz, Éditions Dictionnaires Le Robert, 2004.
      
      30 –	Točki 5 in 6.
      
      31 –	Točka 6.
      
      32 –	Sodišče je v zgoraj navedeni sodbi Sieckmann odločilo o možnosti registracije vohalnih znakov in predvsem razsodilo, da
         člen 2 Direktive ne izključuje izrecno znakov, ki jih samih po sebi ni mogoče dojemati vizualno, v obravnavani zadevi vonja,
         vendar pod pogojem, da jih je mogoče predstaviti grafično.
      
      33 –	Sodišče je v zgoraj navedeni sodbi Libertel odločilo, da barva, v obravnavani zadevi oranžna barva, čeprav je samo lastnost
         stvari, lahko vseeno v povezavi s proizvodom ali storitvijo sestavlja znak (točka 27). To sodno prakso je potrdilo v zgoraj
         navedeni sodbi Heidelberger Bauchemie v zvezi s kombinacijo barv (točka 23).
      
      34 –	Sodišče je v sodbi z dne 27. novembra 2003 v zadevi Shield Mark (C-283/01, Recueil, str. I‑14313) odločalo o veljavnosti
         štirinajstih zvočnih znamk, od katerih jih je enajst imelo za motiv prve takte skladbe za klavir „Za Eliso“ L. van Beethovna,
         druge tri pa „kikirikanje petelina“. Menilo je, da besedilo člena 2 Direktive ne izključuje niti tega, da lahko zvok sestavlja
         znak, ki ga je mogoče registrirati.
      
      35 –	Kar zadeva znake, ki jih je mogoče zaznati s človeškimi čutili, se za ponazoritev sklicujem na sklepne predloge generalnega
         pravobranilca D. Ruiz-Jaraboja v zgoraj navedeni zadevi Sieckmann (točka 22 in naslednje).
      
      36 –	Znamka mora biti torej jamstvo, da so bili vsi proizvodi ali storitve, ki jih označuje, proizvedeni ali opravljeni pod
         nadzorom edinega podjetja, ki se mu pripisuje odgovornost za njihovo kakovost. Glej predvsem sodbi z dne 23. maja 1978 v zadevi
         Hoffmann‑La Roche (102/77, Recueil, str. 1139, točka 7, odstavek 2) in z dne 29. septembra 1998 v zadevi Canon (C‑39/97, Recueil,
         str. I-5507, točka 28) ter zgoraj navedeno sodbo Philips (točka 30).
      
      37 –	Glej zgoraj navedene sodbe Sieckmann (točka 46); Libertel (točka 28); Shield Mark (točka 55) in Heidelberger Bauchemie
         (točka 25).
      
      38 –	Zgoraj navedena sodba Sieckmann, točke od 46 do 55.
      
      39 –	Prav tam, točka 48.
      
      40 –	Prav tam, točka 37.
      
      41 –	Točka 52 sklepnih predlogov, ki jo je Sodišče povzelo v točkah od 28 do 30 sodbe.
      
      42 –	Zgoraj navedena sodba Heidelberger Bauchemie, točka 31.
      
      43 –	Glej zgoraj navedeno sodbo Windsurfing Chiemsee (točka 46) in sodbo z dne 8. aprila 2003 v združenih zadevah Linde in drugi
         (od C‑53/01 do C‑55/01, Recueil, str. I‑3161, točki 40 in 47).
      
      44 –	Točka 88 sklepnih predlogov.
      
      45 –	Glej sodno prakso, navedeno v opombi 36 teh sklepnih predlogov.
      
      46 –	Glej predvsem sodbi z dne 16. septembra 2004 v zadevi SAT.1 proti UUNT (C‑329/02 P, ZOdl., str. I‑8317, točka 25) in z
         dne 29. aprila 2004 v združenih zadevah Henkel proti UUNT (C‑456/01 P in C‑457/01 P, Recueil, str. I‑5089, točki 45 in 46).
      
      47 –	Gre za znake, sestavljene iz oblike, ki izhaja iz same narave blaga (prva alinea), iz oblike blaga, ki je nujna za dosego
         tehničnega učinka (druga alinea), ali oblike, ki daje blagu bistveno vrednost (tretja alinea).
      
      48 –	Glej zgoraj navedeno sodbo Philips, točka 76.
      
      49 –	Prav tam, točka 84.
      
      50 –	Glej v tem smislu zgoraj navedene sodbe Windsurfing Chiemsee (točke od 25 do 27); Philips (točka 77); Linde in drugi (točka
         71) in Libertel (točka 51).
      
      51 –	Glej zgoraj navedeno sodbo Philips, točka 78.
      
      52 –	Prav tam, točki 79 in 80.
      
      53 –	Prav tam, točka 82.
      
      54 –	Prav tam, točka 75.
      
      55 –	Prav tam, točki 57 in 58.
      
      56 –	Prav tam, točka 81.
      
      57 –	V skladu s členom 3(1)(g) in (m) ES „dejavnosti Skupnosti v skladu z določbami te pogodbe in v njej opredeljenim časovnim
         razporedom vključujejo: […] sistem, ki zagotavlja, da na notranjem trgu ni izkrivljanja konkurence; […] krepitev konkurenčnosti
         industrije Skupnosti“.
      
      58 –	Sodba z dne 16. junija 1998 v zadevi Hermès (C-53/96, Recueil, str. I-3603, točka 28) in zgoraj navedena sodba Heidelberger
         Bauchemie (točka 20).
      
      59 –	Predložitvena odločba, točka 26.
      
      60 –	Glej sodbi z dne 17. oktobra 1990 v zadevi HAG GF (C‑10/89, Recueil, str. I‑3711, točka 13) in z dne 23. februarja 1999
         v zadevi BMW (C‑63/97, Recueil, str. I‑905, točka 62).
      
      61 –	To se v sodni praksi Sodišča imenuje „posebni predmet“ pravice iz znamke. Posebni predmet označuje vsebino pravice industrijske
         in poslovne lastnine. Glej v tem smislu sodbo z dne 31. oktobra 1974 v zadevi Winthorp (16/74, Recueil, str. 1183).
      
      62 –	Glej opombo 55 teh sklepnih predlogov.