CELEX: 62002TJ0117
Language: fr
Date: 2004-07-06
Title: Arrêt du Tribunal de première instance (première chambre) du 6 juillet 2004. # Grupo El Prado Cervera, SL contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI). # Marque communautaire - Procédure d'opposition - Demande de marque communautaire verbale CHUFAFIT - Marques nationales antérieures verbale et figurative CHUFI - Risque de confusion - Risque d'association - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 40/94. # Affaire T-117/02.

Affaire T-117/02Grupo El Prado Cervera, SLcontreOffice de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
            « Marque communautaire  –  Procédure d'opposition  –  Demandede marque communautaire verbale CHUFAFIT  –  Marques nationales antérieuresverbale et figurative CHUFI  –  Risque de confusion  –  Risque d'association  – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 40/94 »
            
               
                  Arrêt du Tribunal  (première chambre) du 6 juillet 2004
                     
               
               
            
                   
               
               
            
            Sommaire de l'arrêt
         
         
                  1.
                  Marque communautaire  –  Définition et acquisition de la marque communautaire  –  Motifs relatifs de refus  –  Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques
                     ou similaires  –  Risque de confusion avec la marque antérieure  –  Marque complexe comprenant un élément descriptif des produits visés  –  Perception de cet élément par le public visé en tant que tel et non comme élément permettant de distinguer l’origine commerciale
                     des produits
                  [Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b)]
         
                  2.
                  Marque communautaire  –  Définition et acquisition de la marque communautaire  –  Motifs relatifs de refus  –  Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques
                     ou similaires  –  Risque de confusion avec la marque antérieure  –  Marque verbale « CHUFAFIT » et marques verbale et figurative comprenant le vocable « CHUFI »
                  [Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b)]
         
         1.
          Lors de l’appréciation d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la
         marque communautaire, il y a lieu de tenir compte de ce que, en général, le public ciblé ne considérera pas un élément descriptif
         des produits désignés par une marque complexe comme l’élément distinctif et dominant de l’impression d’ensemble produite par
         la marque, permettant de distinguer l’origine commerciale des produits visés.
         (cf. points 51, 53)
         
         
         2.
          N’existe pas, pour le public espagnol, de risque de confusion entre, d’une part, le signe verbal CHUFAFIT, dont l’enregistrement
         en tant que marque communautaire est demandé pour « noix préparées » et « noix fraîches » relevant des classes 29 et 31 au
         sens de l’arrangement de Nice, et, d’autre part, la marque verbale CHUFI et la marque figurative comprenant cet élément verbal,
         enregistrées antérieurement en Espagne pour désigner une gamme de produits relevant des mêmes classes dudit arrangement, dans
         la mesure où, même si les produits visés par les signes en conflit sont identiques, les différences visuelle et phonétique
         entre lesdits signes sont suffisantes pour écarter l’existence dudit risque, de sorte que l’une des conditions pour appliquer
         l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 n’est pas satisfaite.
         (cf. points 54, 60)
         
      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
            
            ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)6 juillet 2004(1)
         
         
               « Marque communautaire  –  Procédure d'opposition  –  Demande de marque communautaire verbale CHUFAFIT  –  Marques nationales antérieures verbale et figurative CHUFI  –  Risque de confusion  –  Risque d'association  –  Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 40/94 »
               
             Dans l'affaire T-117/02,
            
            
            Grupo El Prado Cervera, SL, établie à Valence (Espagne), représentée par Me P. Koch Moreno, avocat, 
            
            
            partie requérante,
            
            contre
            Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. J. F. Crespo Carrillo et G. Schneider, en qualité d'agents, 
            
            partie défenderesse, partie défenderesse,l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI, intervenant devant le Tribunal, étantHelene Debuschewitz e.a.,  en qualité d'héritiers de Johann Debuschewitz,  demeurant à Rösrath-Forsbach (Allemagne), représentés par Me  E. Krings, avocat,
            
             ayant pour objet un recours en annulation contre la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 12 février 2002
            (affaire R 798/2001-1), relative à la procédure d'opposition entre Grupo El Prado Cervera, SL, et J. Debuschewitz,
            
            
            LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCEDES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),
            
            
             composé de M. B. Vesterdorf, président, M. P. Mengozzi et Mme  M. E. Martins Ribeiro, juges, 
            
             greffier : M. I. Natsinas, administrateur,
            
            
            
         rend le présent
         
         
         Arrêt
            
               Antécédents du litige
            
         
         1
            
          Le 18 décembre 1998, M. Debuschewitz (ci-après l’« autre partie devant l’OHMI ») a présenté une demande de marque communautaire
         à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) nº 40/94
         du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.
         
         
         
         2
            
          La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal CHUFAFIT.
         
         
         
         3
            
          Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 29 et 31 au sens de l’arrangement de Nice concernant
         la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel
         que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
         
         
         
          
         –
            classe 29 : « Noix préparées » ;
         
         
         
         
          
         –
            classe 31 : « Noix fraîches ».
         
         
         
         
         
         4
            
          Cette demande a été publiée au Bulletin des marques communautaires nº 69/1999 du 30 août 1999.
         
         
         
         5
            
          Le 29 novembre 1999, la société Grupo El Prado Cervera, SL (précédemment Compañia Derivados de Alimentación, SL), partie requérante
         devant le Tribunal, a formé une opposition, au titre de l’article 42 du règlement nº 40/94. L’opposition a été dirigée à l’encontre
         de l’enregistrement de la marque demandée, pour tous les produits visés par la demande de marque. Le motif invoqué à l’appui
         de l’opposition était le risque de confusion visé par l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94. L’opposition
         était fondée sur l’existence de deux marques antérieures nationales, enregistrées en Espagne. La première marque, enregistrée
         le 4 février 1994 sous le nº 1 778 419, est la marque verbale CHUFI pour désigner une gamme de produits relevant de la classe
         29, à savoir les « viande, poisson et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées,
         confitures, coulis ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ». La seconde marque, dont l’enregistrement
         espagnol sous le nº 2 063 328 date du 5 mai 1997, est la marque figurative suivante : 
         
         .
         
         
         
         6
            
          Cette marque couvre une gamme de produits de la classe 31, à savoir les « produits agricoles, horticoles et forestiers et
         graines, non compris dans d’autres classes ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences, plantes et fleurs naturelles ;
         aliments pour les animaux, malt ».
         
         
         
         7
            
          Par décision du 11 juillet 2001, la division d’opposition de l’OHMI a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif que,
         bien que les produits visés par la marque demandée aient été identiques à ceux protégés par les marques antérieures nationales
         de la requérante, il existait des différences visuelle, phonétique et conceptuelle entre le signe faisant l’objet de la demande
         d’enregistrement de marque communautaire et les marques antérieures nationales de la requérante, permettant d’exclure un risque
         de confusion dans l’esprit du public espagnol.
         
         
         
         8
            
          Le 31 août 2001, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI contre la décision de la division d’opposition, au titre
         de l’article 59 du règlement nº 40/94.
         
         
         
         9
            
          Par décision du 12 février 2002 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le
         recours en confirmant la décision de la division d’opposition sur les mêmes motifs.
         
         
         
         10
            
          En substance, la chambre de recours a estimé que, en dépit du caractère identique des produits, les marques n’étaient ni identiques
         ni à ce point similaires pour qu’elles puissent entraîner un risque de confusion. La chambre de recours a, d’une part, considéré
         que, bien que les signes en conflit aient partagé la syllabe « chu », ils possédaient des différences visuelle et phonétique
         quant au nombre de syllabes et à leur prononciation (point 18 de la décision attaquée). D’autre part, s’agissant de la comparaison
         conceptuelle, la chambre de recours a considéré que l’élément commun « chuf », qui évoque, en Espagne, le terme « chufa »,
         désignant l’amande de terre (ou souchet) servant à préparer la boisson « horchata » (orgeat de souchet), était directement
         rattaché au souchet et ne permettait pas, en lui-même, ni de distinguer les signes en tant que marques ni les deux marques
         entre elles. En revanche, la chambre de recours a constaté que, dans le cadre de la comparaison globale des marques, c’étaient
         les éléments finaux des signes en conflit qui distinguaient ces signes, dans l’esprit du consommateur, en tant que marques.
         Or, selon la chambre de recours, ces éléments étant suffisamment différents, ils permettront d’éviter qu’une confusion puisse
         surgir, même dans l’esprit du consommateur inattentif (points 19 et 20 de la décision attaquée). 
         
         Procédure et conclusions des parties
         
         11
            
          Par requête rédigée en langue espagnole et déposée au greffe du Tribunal le 15 avril 2002, la requérante a introduit le présent
         recours.
         
         
         
         12
            
          Par lettre du 3 mai 2002, l’autre partie devant l’OHMI s’est opposée, au sens de l’article 131, paragraphe 2, premier alinéa,
         du règlement de procédure du Tribunal, à ce que la langue espagnole soit la langue de procédure devant le Tribunal et a demandé
         que l’allemand soit la langue de procédure.
         
         
         
         13
            
          En vertu de l’article 131, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement de procédure, le Tribunal a désigné l’allemand comme
         langue de procédure, étant donné que l’autre partie devant l’OHMI avait déposé la demande de marque contestée dans cette langue,
         en application de l’article 115, paragraphe 1, du règlement nº 40/94.
         
         
         
         14
            
          L’OHMI a déposé son mémoire en réponse au greffe du Tribunal le 7 octobre 2002, l’autre partie devant l’OHMI ayant déposé
         le sien le 16 septembre 2002.
         
         
         
         15
            
          Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (première chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale.
         
         
         
         16
            
          Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de
         l’audience du 9 mars 2004, hormis l’autre partie devant l’OHMI qui ne s’est pas présentée.
         
         
         
         17
            
          La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
         
         
         
          
         –
            déclarer la non-conformité avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 de la décision attaquée, et annuler
               cette décision ;
            
         
         
         
         
          
         –
            déclarer qu’il existe un risque de confusion entre la demande de marque communautaire CHUFAFIT pour les classes 29 et 31 et,
               d’une part, la marque espagnole nº 1 778 419 CHUFI, qui protège des produits de la classe 29, et, d’autre part, la marque
               espagnole figurative nº 2 063 328 CHUFI, qui protège des produits de la classe 31 ;
            
         
         
         
         
          
         –
            prononcer le refus de la demande de marque communautaire nº 1 021 229 CHUFAFIT pour les classes 29 et 31 ;
         
         
         
         
          
         –
            condamner l’OHMI et, le cas échéant, l’autre partie devant l’OHMI aux dépens.
         
         
         
         
         
         18
            
          L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
         
         
         
          
         –
            rejeter le recours ;
         
         
         
         
          
         –
            condamner la requérante aux dépens.
         
         
         
         
         
         19
            
          L’autre partie devant l’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
         
         
         
          
         –
            rejeter le recours ;
         
         
         
         
          
         –
            condamner la requérante aux dépens.
         
         
         
         En droit
         
         20
            
          Par son recours, la requérante demande au Tribunal, d’une part, de prononcer le refus de la marque communautaire demandée
         et, d’autre part, d’annuler la décision attaquée.
         
         Sur la demande visant au refus de la marque communautaire demandée
         
         21
            
          Par son troisième chef de conclusions, la requérante tend, en substance, à demander au Tribunal d’enjoindre à l’OHMI de refuser
         l’enregistrement de la marque demandée.
         
         
         
         22
            
         À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à l’article 63, paragraphe 6, du règlement nº 40/94, l’OHMI est tenu
         de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du juge communautaire. Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal
         d’adresser une injonction à l’OHMI. Il incombe, en effet, à ce dernier de tirer les conséquences du dispositif et des motifs
         des arrêts du Tribunal [arrêts du Tribunal du 31 janvier 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/OHMI (Giroform), T‑331/99,
         Rec. p. II-433, point 33 ; du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, Rec. p. II-683, point 12, et du
         3 juillet 2003, José Alejandro/OHMI – Anheuser-Busch (BUDMEN), T‑129/01, non encore publié au Recueil, point 22]. Le troisième
         chef de conclusions de la requérante est donc irrecevable.
         
         Sur la demande en annulation de la décision attaquée
         
         23
            
          Par ses premier et deuxième chefs de conclusions, la requérante demande, en substance, l’annulation de la décision attaquée.
         À l’appui de son recours, elle invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement
         nº 40/94. Ce moyen se divise en deux branches. La première branche est tirée de la prétendue méconnaissance par la décision
         attaquée de la notoriété et/ou de la renommée de la marque espagnole CHUFI ainsi que de son caractère distinctif élevé. La
         seconde branche est tirée de prétendues erreurs quant à l’appréciation de l’absence d’un risque de confusion entre les signes
         en conflit.
         
         
         
         24
            
         À titre liminaire, il y a lieu de relever que, lors de l’audience, et à la suite de la fin de non-recevoir soulevée par l’OHMI
         dans ses écritures, la requérante a renoncé à la première branche de son moyen unique, ce dont le Tribunal a pris acte dans
         le procès-verbal de l’audience. 
         
         
         
         25
            
          Il s’ensuit que le moyen unique se limite à demander au Tribunal de vérifier si, par la décision attaquée, la première chambre
         de recours de l’OHMI a erronément conclu à l’absence d’un risque de confusion entre les signes en conflit.
         
          Arguments des parties
         
         
         26
            
          La requérante soutient que les deux signes en conflit présentent des similitudes visuelle, phonétique et conceptuelle qui
         auraient dû entraîner la première chambre de recours à constater le risque de confusion.
         
         
         
         27
            
          Tout d’abord, s’agissant de la similitude visuelle des signes en conflit, la requérante fait valoir que la marque CHUFI est
         pratiquement identique à la partie initiale de la marque CHUFAFIT et que, dans la mesure où le public est attiré principalement
         par la partie initiale d’une marque verbale, les deux marques sont, par conséquent, visuellement similaires. La requérante
         souligne également que le consommateur pourrait associer d’autant plus aisément l’origine des deux marques en conflit à une
         même entreprise que les titulaires de marques notoires dans le secteur de l’alimentation utilisent la partie initiale de leurs
         marques pour concevoir d’autres marques comportant cette même partie.
         
         
         
         28
            
          La requérante soutient ensuite que la marque communautaire demandée CHUFAFIT ne présente pas de différence phonétique avec
         la marque CHUFI, étant donné que cette dernière y est intégralement reproduite. Selon la requérante, la chambre de recours,
         en examinant la structure syllabique des deux signes, a ignoré que la marque CHUFI est intégralement incluse dans le signe
         CHUFAFIT. Elle ajoute que cette reproduction de la marque antérieure dans le signe demandé aggrave le risque d’association.
         
         
         
         29
            
          Enfin, sur le plan conceptuel, la requérante considère que, s’il est vrai que les marques CHUFI et CHUFAFIT évoquent le terme
         « chufa », c’est-à-dire l’ingrédient à partir duquel est fabriqué l’orgeat de souchet, cette circonstance aurait dû entraîner
         la chambre de recours, en raison de l’élément commun « chuf », à considérer qu’il existait un risque de confusion entre ces
         deux marques. D’ailleurs, la requérante relève que la décision attaquée n’est pas cohérente avec la décision de l’OHMI dans
         l’affaire FLEXICON/FLEXON (R 183/2002‑3), dans laquelle la troisième chambre de recours a conclu à l’existence d’une similitude
         conceptuelle, en raison du fait que les deux marques en conflit faisaient allusion au même sens et étaient proches du terme
         espagnol « flexion ». 
         
         
         
         30
            
         À titre surabondant, la requérante estime que la décision attaquée n’a pas tenu compte du faible niveau d’attention du consommateur
         de référence, élément qui aurait dû être pris en considération pour déterminer si la similitude entre deux marques était de
         nature à engendrer un risque de confusion. Or, selon la requérante, en présence de marques servant à distinguer des aliments
         ou des produits de grande consommation, il convient de prendre comme référence le consommateur moyen caractérisé par un comportement
         inattentif. En l’espèce, au moment où ce type de consommateur effectuera ses achats, il sera enclin, selon la requérante,
         à associer la marque demandée à la marque antérieure CHUFI, qui est la marque de l’orgeat de souchet le plus vendu en Espagne,
         qui est entièrement comprise dans le signe CHUFAFIT et dont les premiers phonèmes coïncident avec ledit signe.
         
         
         
         31
            
          L’OHMI rétorque que, après avoir noté que l’appréciation faite par la chambre de recours quant au caractère identique des
         produits visés par les deux marques n’est pas remise en cause par la requérante, c’est à bon droit que la décision attaquée
         a conclu au rejet de l’opposition à la suite de la comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en conflit.
         En substance, l’OHMI considère, d’une part, que les signes en conflit sont visuellement et phonétiquement dissemblables, en
         particulier en raison de leur structure syllabique différente. D’autre part, sur le plan conceptuel, l’OHMI fait valoir que
         l’élément « chuf », qui évoque, dans l’esprit du public espagnol, l’ingrédient « chufa », est descriptif des produits protégés
         par les deux marques. Dès lors, selon l’OHMI, le caractère distinctif des signes en conflit ne saurait reposer sur le préfixe
         « chuf », mais repose, au contraire, sur les parties finales des deux signes fantaisistes : d’une part, pour le signe CHUFI,
         l’addition d’un « i », d’autre part, pour le signe CHUFAFIT, l’addition de « afit ». C’est également en raison du caractère
         descriptif de l’élément « chuf » que, selon l’OHMI, la requérante ne pourrait disposer d’un monopole sur un tel élément pour
         les produits en cause en l’espèce et s’opposer à une demande d’enregistrement d’une marque communautaire incluant un tel élément.
         
         
         
         32
            
          S’agissant de l’argument relatif à la décision de la troisième chambre de recours dans l’affaire FLEXICON/FLEXON, l’OHMI admet
         que, à première vue, la position des deux chambres de recours diverge. Néanmoins, il estime que, tout en suivant la jurisprudence
         communautaire, la question du risque de confusion doit être résolue de manière casuistique. À cet égard, l’OHMI signale qu’une
         différence importante existe entre l’affaire FLEXICON/FLEXON et le cas d’espèce : tandis que les parties initiales (« flex »)
         et finales (« on ») étaient identiques dans la première, seule la partie initiale « chuf » est commune dans la présente affaire.
         
         
         
         33
            
          Enfin, l’OHMI rejette l’affirmation de la requérante selon laquelle les produits en cause (les noix fraîches, les noix préparées
         ainsi que l’orgeat de souchet) sont des produits de grande consommation ou, à tout le moins, peuvent être comparés à la bière,
         au vin ou à d’autres boissons alcoolisées. En effet, selon l’OHMI, le consommateur ne trouvera pas de rayon spécialisé pour
         les produits en cause. En tout état de cause, l’OHMI considère qu’un consommateur moyen, raisonnablement attentif et avisé,
         ayant pris la décision d’acheter les produits en cause, pourra faire la distinction entre les deux marques. En effet, confronté
         à ces deux marques faibles, le consommateur associera l’élément « chuf » à l’ingrédient « chufa », plutôt qu’à l’une des deux
         marques. Selon l’OHMI, affirmer le contraire reviendrait à accorder au titulaire d’une marque telle que CHUFI, qui est descriptive
         du produit « chufa », et qui jouit seulement du minimum de caractère distinctif requis pour surmonter l’examen des motifs
         absolus de refus, un monopole sur toute autre marque contenant l’élément « chuf », désignant l’ingrédient « chufa ».
         
         
         
         34
            
          L’autre partie devant l’OHMI soulève des doutes quant au caractère identique des produits en cause. En revanche, elle renvoie
         à l’intégralité des arguments de l’OHMI quant à la comparaison des signes en conflit. 
         
          Appréciation du Tribunal
         
         
         35
            
          Il convient tout d’abord de rappeler que, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, sur opposition
         du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement « lorsqu’en raison de son identité
         ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services
         que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque
         antérieure est protégée » ; il est également précisé que « le risque de confusion comprend le risque d’association avec la
         marque antérieure ».
         
         
         
         36
            
          En l’espèce, il est constant que les marques antérieures sont enregistrées en Espagne. Partant, il y a lieu de tenir compte,
         aux fins de l’appréciation des conditions visées au point précédent, du point de vue du public dans cet État membre. Dès lors,
         le public pertinent est, substantiellement, un public hispanophone.
         
         
         
         37
            
          Il importe ensuite de souligner que, selon la jurisprudence de la Cour relative à l’interprétation de la directive 89/104/CEE
         du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), et
         du Tribunal concernant le règlement n° 40/94, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les
         produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement
         [arrêts de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I-5507, point 29, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer,
         C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 17 ; arrêts du Tribunal du 23 octobre 2002, Oberhauser/OHMI – Petit Liberto (Fifties), T‑104/01,
         Rec. p. II-4359, point 25, et du 22 octobre 2003, Éditions Albert René/OHMI – Trucco (Starix), T‑311/01, non encore publié
         au Recueil, point 39].
         
         
         
         38
            
          Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents
         du cas d’espèce (arrêts de la Cour du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, Rec. p. I-6191, point 22 ; Canon, précité, point
         16 ; Lloyd Schuhfabrik Meyer, précité, point 18 ; du 22 juin 2000, Marca Mode, C‑425/98, Rec. p. I-4861, point 40 ; arrêt
         Fifties, précité, point 26, et arrêt Starix, précité, point 40).
         
         
         
         39
            
          Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, entre la
         similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits
         ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. L’interdépendance
         entre ces facteurs trouve son expression au septième considérant du règlement n° 40/94, selon lequel il y a lieu d’interpréter
         la notion de similitude en relation avec le risque de confusion, dont l’appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment
         de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré,
         du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés (arrêt Starix, précité, point
         41).
         
         
         
         40
            
          Enfin, la perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant
         dans l’appréciation globale du risque de confusion. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout
         et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (arrêts SABEL, précité, point 23, et Lloyd Schuhfabrik Meyer, précité,
         point 25). Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen des produits concernés est censé être normalement
         informé et raisonnablement attentif et avisé. Par ailleurs, il convient de tenir compte du fait que le consommateur moyen
         n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image
         imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau
         d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause
         (arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, précité, point 26).
         
         
         
         41
            
          S’agissant du consommateur de référence, dans la mesure où les produits visés par la marque communautaire demandée sont des
         denrées alimentaires de consommation courante, en particulier dans la composante essentielle de l’orgeat de souchet (en langue
         espagnole, « horchata »), et que les marques antérieures de la requérante sont protégées en Espagne, le public ciblé par rapport
         auquel l’analyse du risque de confusion doit s’effectuer est constitué par le consommateur moyen de cet État membre. 
         
         
         
         42
            
         À cet égard, le Tribunal ne peut souscrire au reproche formulé par la requérante selon lequel la chambre de recours n’aurait
         pas tenu compte du faible niveau d’attention du consommateur de référence dans la décision attaquée. En effet, et quand bien
         même la chambre de recours n’a pas indiqué si les produits en cause appartenaient à la catégorie des produits de grande consommation,
         ainsi que le soutient la requérante, elle a néanmoins constaté, au point 20 de la décision attaquée, que les signes étaient
         suffisamment différents pour éviter qu’une confusion puisse naître, même dans l’esprit du consommateur inattentif. Partant,
         dans le cadre de son examen global du risque de confusion entre les signes en conflit, la chambre de recours s’est bien référée
         au consommateur possédant un faible niveau d’attention afin de déterminer s’il pouvait exister un risque de confusion dans
         l’esprit d’un tel consommateur.
         
         
         
         43
            
          En ce qui concerne la comparaison des produits, force est de constater que, en l’espèce, les produits désignés par la marque
         demandée, à savoir les « noix préparées » et les « noix fraîches », relevant respectivement des classes 29 et 31, font partie
         de la catégorie plus large des produits couverts par les marques antérieures et relevant des mêmes classes. Par ailleurs,
         la requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours (points 12 et 13 de la décision attaquée) quant au caractère
         identique des produits visés à la demande de marque communautaire et  des produits protégés par les marques antérieures. Il
         y a donc lieu de considérer que les produits en cause sont identiques.
         
         
         
         44
            
          Pour ce qui concerne la comparaison des signes en conflit, il ressort de la jurisprudence de la Cour et du Tribunal que l’appréciation
         globale du risque de confusion, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause,
         doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs
         et dominants [arrêts SABEL, précité, point 23 ; Lloyd Schuhfabrik Meyer, précité, point 25, et arrêt du Tribunal du 14 octobre
         2003, Phillips-Van Heusen/OHMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T‑292/01, non encore publié au Recueil, point 47].
         
         
         
         
         45
            
          En l’espèce, il y a lieu de relever que la chambre de recours a procédé à la comparaison de la marque verbale demandée avec
         la marque verbale antérieure de la requérante enregistrée sous le nº 1 778 419 et a limité son examen du risque de confusion
         entre la marque verbale demandée et la marque figurative de la requérante (enregistrée sous le nº 2 063 328) à l’élément verbal
         de ladite marque. Cette approche est correcte. En effet, l’élément verbal de la marque antérieure figurative de la requérante
         apparaît comme l’élément dominant de ce signe, susceptible de donner à lui seul l’image de cette marque que le public ciblé
         garde en mémoire, de telle sorte que les autres composants de la marque, c’est-à-dire, en l’espèce, la représentation d’un
         verre de forme allongée placé au centre de la lettre « u » de la marque figurative, sont négligeables dans l’impression d’ensemble
         produite par celle-ci [arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec.
         p. II-4335, point 33]. Il y a d’ailleurs lieu de relever que ni la requérante ni l’autre partie devant l’OHMI n’a mis en cause
         l’approche adoptée par la chambre de recours. 
         
         
         
         46
            
          Cela étant, il convient d’examiner si c’est à bon droit que la chambre de recours a exclu tout risque de confusion entre les
         marques en cause, en procédant à une comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en conflit.
         
         
         
         47
            
          La chambre de recours a opéré conjointement la comparaison visuelle et phonétique des signes en conflit. Elle a relevé : 
         « [S]’il est vrai que visuellement et phonétiquement les signes partagent une première syllabe commune ‘CHU’, les marques
         CHUFI et CHUFAFIT sont, globalement, visuellement dissemblables : elles s’écrivent différemment : les marques antérieures
         possèdent deux syllabes, alors que la marque communautaire demandée en possède trois. Elles se prononcent assez différemment :
         le signe CHUFI est plus court et globalement plus harmonieux phonétiquement, marqué par les voyelles ‘U-I’ dominantes, que
         le signe CHUFAFIT dont la prononciation se termine plus abruptement par la syllabe ‘FIT’ et qui s’étend sur trois voyelles
         produisant, en gros, le son ‘U-A-I’. »
         
         
         
         48
            
          S’agissant de la comparaison visuelle, force est de constater que les signes en conflit partagent non seulement le préfixe
         « chuf », mais également une lettre commune « i ». Ces signes ont, par conséquent, cinq lettres en commun, dont quatre forment
         leur partie initiale. Toutefois, les signes en conflit présentent plusieurs différences visuelles sur lesquelles l’attention
         du consommateur peut porter tout autant que sur la partie initiale, compte tenu de la longueur limitée desdits signes. En
         effet, les signes verbaux s’écrivent différemment et sont composés d’un nombre différent de lettres, à savoir cinq lettres
         pour les marques antérieures de la requérante et huit lettres pour la marque communautaire demandée, et ont ainsi une structure
         syllabique différente, la structure des marques antérieures de la requérante étant particulièrement courte. Par ailleurs,
         la position centrale de la combinaison des lettres « f », « a » et « f » dans la marque communautaire demandée CHUFAFIT et
         la présence de la lettre « t » finale contribuent à produire une impression visuelle différente de la marque demandée par
         rapport aux marques antérieures de la requérante. Dès lors, dans le cadre de l’appréciation visuelle d’ensemble des signes,
         ces différences, bien que peu importantes, sont néanmoins suffisantes pour écarter une similitude visuelle entre les signes
         en conflit.
         
         
         
         49
            
          S’agissant de la comparaison phonétique, l’analyse faite par la chambre de recours est correcte. Certes, il y a lieu de souligner
         que les signes en conflit possèdent, d’une part, une syllabe identique, « chu », et, d’autre part, un suffixe quasi similaire,
         à savoir « fi » pour les marques antérieures et « fit » pour le signe CHUFAFIT. Toutefois, il importe de rappeler que la structure
         syllabique des signes en conflit est différente, les marques antérieures ayant deux syllabes (« chu » et « fi ») et la marque
         communautaire demandée ayant trois syllabes (« chu », « fa » et « fit »). Or, selon les règles d’accentuation propres à la
         langue espagnole, ainsi que l’ont relevé la chambre de recours et l’OHMI, la dernière syllabe « fit » de la marque demandée
         se termine abruptement par la lettre « t », laquelle s’insère dans cette syllabe accentuée, et reçoit, par conséquent, toute
         la force de l’accent tonique. Cette accentuation entraîne ainsi une différence phonétique prononcée par rapport à la dernière
         syllabe « fi » des marques antérieures. En outre, si le signe CHUFI se retrouve intégralement dans le signe CHUFAFIT, cette
         reproduction est toutefois tronquée, puisque les deux syllabes composant la marque antérieure CHUFI sont séparées, dans le
         signe CHUFAFIT, par les lettres « f » et « a ». L’interposition de ces lettres entre la première syllabe commune et les suffixes
         des signes en conflit conduit à une impression phonétique différente de celle des marques antérieures. Il découle de l’ensemble
         de ces différences phonétiques que la reproduction tronquée du signe CHUFI dans le signe faisant l’objet de la marque demandée
         n’implique pas que les signes en conflit sont phonétiquement similaires.
         
         
         
         50
            
          Quant à la comparaison conceptuelle, la chambre de recours a, en substance, constaté que l’élément « chuf », commun aux signes
         en conflit, qui évoque le souchet (« chufa », en langue espagnole), est descriptif du produit à partir duquel est fabriquée
         la boisson « horchata » (orgeat de souchet) et ne peut donc servir à distinguer les marques. La chambre de recours a admis
         que cela était une faiblesse commune aux deux marques et a estimé que, dans le cadre de la comparaison globale des signes
         en conflit, la partie initiale des marques était donc moins importante que leurs parties finales, lesquelles permettront au
         consommateur de percevoir que ces vocables sont des marques et non des termes descriptifs.
         
         
         
         51
            
         À cet égard, il convient d’observer que, en général, le public ciblé ne considérera pas un élément descriptif faisant partie
         d’une marque complexe comme l’élément distinctif et dominant de l’impression d’ensemble produite par celle-ci [voir, en ce
         sens, arrêt BUDMEN, précité, point 53 ; voir, également, arrêt du Tribunal du 18 février 2004, Koubi/OHMI – Flabesa (CONFORFLEX),
         T‑10/03, non encore publié au Recueil, point 60].
         
         
         
         52
            
          En l’espèce, si, dans ses écritures, la requérante a admis que ses marques CHUFI évoquaient conceptuellement le souchet (« chufa »
         en espagnol), elle a néanmoins soutenu que ses marques pouvaient jouir d’un caractère distinctif en raison de la prétendue
         renommée et/ou de la prétendue notoriété qu’elles auraient acquises en Espagne. Or, ainsi qu’il a été constaté au point 24
         ci-dessus, la requérante a renoncé, lors de l’audience, à se prévaloir de la prétendue renommée et/ou de la prétendue notoriété
         de ses marques. 
         
         
         
         53
            
          Le Tribunal constate que le préfixe « chuf », commun aux signes en conflit, désigne le souchet (ou amande de terre), dont
         l’appellation en langue espagnole est « chufa », et qui, en l’occurrence, sert à la fabrication de la boisson populaire, connue
         sous le nom d’« horchata » (orgeat de souchet), notamment commercialisée en Espagne par la requérante. Par conséquent, dans
         l’impression d’ensemble produite par les signes en conflit, le public ciblé percevra l’élément « chuf » comme un élément descriptif
         des produits désignés par les signes en conflit et non comme un élément permettant de distinguer l’origine commerciale de
         ces produits. L’élément « chuf » est donc dépourvu de caractère distinctif et ne peut être considéré comme l’élément dominant
         de l’impression d’ensemble produite par les signes en conflit. 
         
         
         
         54
            
          En revanche, ainsi que l’a relevé à juste titre l’OHMI, dans le cadre de l’impression globale produite par les signes en conflit,
         ce sont les parties finales de ces signes qui permettront au public ciblé de percevoir ces derniers comme des termes fantaisistes
         et non comme des termes uniquement descriptifs. Toutefois, il importe de souligner que, du point de vue conceptuel, ni le
         suffixe « fit », pour ce qui concerne la marque communautaire demandée, ni la lettre « i », s’agissant des marques antérieures
         de la requérante, ne possèdent de signification déterminée en langue espagnole. Sur le plan conceptuel, la comparaison de
         ces éléments est donc dépourvue de pertinence. Il n’en demeure pas moins que les différences visuelle et phonétique de ces
         éléments sont suffisantes pour permettre, dans l’appréciation globale des signes en conflit, d’écarter tout risque de confusion
         entre ces signes dans l’esprit du public ciblé. En outre, à supposer même, comme l’a invoqué la requérante pour la première
         fois à l’audience, que le suffixe « fit » de la marque demandée fasse référence au terme « fit » de la langue anglaise, dont
         l’une des différentes acceptions évoque une personne en bonne forme physique, et qu’une partie significative du public ciblé
         dispose de connaissances suffisantes de la langue anglaise pour comprendre une telle évocation, ce qui au demeurant n’a pas
         été démontré par la requérante, le Tribunal considère que cette évocation ne saurait être nécessairement descriptive d’une
         caractéristique des produits visés par la marque demandée et que, de surcroît, elle ne serait que susceptible d’écarter davantage
         tout risque de confusion entre les signes en conflit. En tout état de cause, un tel argument, qui tend à contester le caractère
         distinctif de la marque communautaire demandée, ne relève pas de l’objet de la présente procédure, qui, comme cela résulte
         des appréciations contenues aux points 22 et 23 à 25 ci-dessus, porte uniquement sur l’existence d’un motif relatif de refus,
         à savoir le risque de confusion entre les signes en conflit.
         
         
         
         55
            
          C’est donc à juste titre que la chambre de recours a considéré que, dans le cadre de l’appréciation d’ensemble des signes
         en conflit, les différences entre ces signes étaient suffisantes pour écarter un risque de confusion dans l’esprit du public
         ciblé.
         
         
         
         56
            
          Cette conclusion ne saurait être infirmée par les différents arguments invoqués par la requérante. 
         
         
         
         57
            
          S’agissant, premièrement, de la prétendue pratique décisionnelle divergente de l’OHMI et des références aux décisions nationales
         espagnoles relatives à des signes et à des enregistrements nationaux différents de ceux de la présente affaire, il y a lieu
         de rappeler, d’une part, que la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base
         du règlement nº 40/94, tel qu’interprété par le juge communautaire, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure
         de l’OHMI [arrêts du Tribunal du 5 décembre 2000, Messe München/OHMI (electronica), T‑32/00, Rec. p. II‑3829, point 47 ; du
         5 décembre 2002, Sykes Enterprises/OHMI (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), T‑130/01, Rec. p. II-5179, point 31, et BUDMEN, précité,
         point 61]. Dès lors, l’argument tiré d’une éventuelle discordance de la décision attaquée avec la décision de la troisième
         chambre de recours de l’OHMI dans l’affaire FLEXICON/FLEXON ne saurait être retenu. D’autre part, pour ce qui concerne les
         références aux décisions nationales espagnoles, une conclusion identique s’impose [arrêts du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios
         RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, non encore publié au Recueil, point 53, et du 4 novembre
         2003, Díaz/OHMI – Granjas Castelló (CASTILLO), T‑85/02, non encore publié au Recueil, point 37].
         
         
         
         58
            
          Deuxièmement, il y a également lieu de rejeter la thèse de la requérante tirée de la pratique commerciale des titulaires de
         marques notoires et selon laquelle ces derniers utiliseraient la partie initiale de leurs marques pour concevoir des marques
         dérivées comprenant cette même partie. En effet, d’une part, la requérante ne saurait invoquer la prétendue notoriété de ses
         marques antérieures, considération dont elle a renoncé à se prévaloir lors de l’audience, ainsi qu’il a été indiqué au point
         24 ci-dessus. D’autre part, ainsi que l’OHMI l’a fait valoir, la requérante ne saurait prétendre s’opposer à l’utilisation
         par l’autre partie devant l’OHMI de l’élément « chuf » pour les produits et sur le territoire pertinent, dans la mesure où,
         ainsi qu’il a déjà été constaté au point 54 ci-dessus, cet élément ne saurait être perçu par le public ciblé comme permettant
         de distinguer l’origine commerciale des produits protégés par les marques antérieures de la requérante.
         
         
         
         59
            
          Enfin, pour ce qui concerne les remarques de la requérante relatives au risque d’association entre les signes en conflit en
         raison de l’utilisation du préfixe commun « chuf », il y a lieu de rappeler que le risque d’association est un cas spécifique
         du risque de confusion, qui est caractérisé par le fait que les marques en cause, tout en n’étant pas susceptibles d’être
         confondues directement par le public ciblé, pourraient être perçues comme étant deux marques du même titulaire [arrêt du Tribunal
         du 9 avril 2003, Durferrit/OHMI – Kolene (NU‑TRIDE), T‑224/01, Rec. p. II‑1589, point 60, et la jurisprudence citée]. Or,
         si tel peut être le cas, notamment, lorsque les deux marques apparaissent comme appartenant à une série de marques formées
         sur la base d’un tronc commun (arrêt NU-TRIDE, précité, point 61), force est de constater que cela ne saurait être le cas
         en l’espèce, puisque le préfixe « chuf » possède un caractère descriptif qui, par conséquent, n’est pas apte à créer, dans
         l’esprit du public ciblé, un risque d’association entre les signes en conflit.
         
         
         
         60
            
          Il résulte de ce qui précède que, même si, en l’espèce, les produits visés par les signes en conflit sont identiques, les
         différences entre lesdits signes sont suffisantes pour écarter l’existence d’un risque de confusion dans la perception du
         public ciblé.
         
         
         
         61
            
          Par conséquent, il y a lieu de rejeter le moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement
         nº 40/94 et le recours dans son ensemble.
         
         
         Sur les dépens
         62
            
          Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il
         est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’OHMI et par l’autre
         partie devant l’OHMI, conformément aux conclusions de ceux-ci.
         
         
         Par ces motifs,
         
         
         
            
            LE TRIBUNAL (première chambre)
         
         
          déclare et arrête :
         
            
            
            
               1)
                  Le recours est rejeté.
               
            
            
            
            
               2)
                  La requérante est condamnée aux dépens.
               
            
            
                  Vesterdorf
               
               
                  Mengozzi
               
               
                  Martins Ribeiro
               
            
                  
               
               
                  
               
               
                  
               
            
                  
               
               
                  
               
               
                  
               
            
                  
               
               
                  
               
               
                  
               
            
                  
               
               
                  
               
               
                  
               
            
            
            
            
            
            
            
            
         
         
          Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 juillet 2004.
         
         
         
         
                  Le greffier
               
               
                  Le président
               
            
         
         
         
                  H. Jung
               
               
                  B. Vesterdorf
               
            
      
      
          1 –
            
            Langue de procédure : l'allemand.