CELEX: 62006CC0304
Language: et
Date: 2007-11-08
Title: Kohtujuristi ettepanek - Trstenjak - 8. november 2007. # Eurohypo AG versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (OHIM). # Apellatsioonkaebus - Ühenduse kaubamärk - Määrus (EÜ) nr 40/94 - Artikli 7 lõike 1 punkt b - Sõnamärk - EUROHYPO - Registreerimisest keeldumise absoluutne põhjus - Kaubamärk, millel puudub eristusvõime. # Kohtuasi C-304/06 P.

KOHTUJURISTI ETTEPANEK
      VERICA TRSTENJAK
      esitatud 8. novembril 20071(1)
      
      Kohtuasi C‑304/06 P
      Eurohypo AG
      versus
      Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) 
      Apellatsioonkaebus – Ühenduse kaubamärk – Sõnamärk EUROHYPO – Absoluutsed keeldumispõhjused – Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punktid b ja c – Faktide kontrollimine omal algatusel – Määruse nr 40/74 artikli 74 lõige 1 – Ühtlustamisameti kohustuse ulatus kontrollida fakte omal algatuselI.      Sissejuhatus
      1.        Käesolev apellatsioonkaebus, mis on esitatud Esimese Astme Kohtu 3. mai 2006. aasta kohtuotsuse T‑439/04: Eurohypo AG vs. Siseturu Ühtlustamise Amet(2) vastu, tõstatab ühelt poolt küsimuse, mil määral on Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)
         (edaspidi „ühtlustamisamet”) ühenduse kaubamärgi registreerimise menetluse raames kohustatud kontrollima fakte omal algatusel,
         ja teiselt poolt küsimuse nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määruse (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (edaspidi „määrus”)(3) artikli 7 lõike 1 punktide b ja c ulatusest ja nende kattuvuse tagajärgedest.
      
      II.    Õiguslik raamistik
      2.        Määruse artikli 7 lõige 1 sätestab:
      
      „1)      Ei registreerita:
      b)      kaubamärke, millel puudub eristusvõime;
      c)      kaubamärke, mis koosnevad ainult sellistest märkidest või tähistest, mis tähistavad kaubanduses sorti, kvaliteeti, kvantiteeti,
         otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu või kaupade tootmise või teenuste pakkumise aega või muid kauba või teenuse omadusi;
         […]”.
      
      3.        Määruse sama artikli 7 lõige 2 täpsustab, et „[l]õiget 1 kohaldatakse olenemata sellest, et registreerimata jätmise põhjused
         on ainult teatavas ühenduse osas”.
      
      4.        Määruse artikkel 73 näeb ette, et „ühtlustamisameti otsustes märgitakse põhjused”.
      
      5.        Määruse artikli 74 lõikes 1 märgitakse, et „asju menetledes kontrollib ühtlustamisamet fakte omal algatusel; […]”.
      
      III. Apellatsioonkaebuse taust
      6.                                                                                                                                 
         Deutsche Hypothekenbank Frankfurt-Hamburg AG, nüüd Eurohypo AG (edaspidi „hageja”) taotles 30. aprillil 2002 ühenduse kaubamärgi
         „EUROHYPO” registreerimist ühenduse kaubamärgina järgmiste teenuste jaoks, mis kuuluvad 15. juuni 1957. aasta märkide registreerimisel
         kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti läbi vaadatud ja parandatud kujul)
         klassi 36: „rahalised, finants- ja kinnisvaratehingud; finantsteenused, finantseerimine, finantsanalüüsid, investeeringud,
         kindlustus”.
      
      7.        Kontrollija jättis taotluse 30. augusti 2002. aasta otsusega määruse artikli 7 lõike 1 punktide b ja c ja artikli 7 lõike 2
         alusel rahuldamata.
      
      8.        Hageja esitas 30. septembril 2002 selle otsuse peale kaebuse.
      
      9.        Neljanda apellatsioonikoja 6. augusti 2004. aasta otsusega rahuldati kaebus selles osas, mis puudutab teenuseid: „finantsanalüüsid,
         investeeringud, kindlustus”. Kaebus jäeti seevastu rahuldamata osas, mis puudutas muid klassi 36 kuuluvaid teenuseid, st „rahalisi,
         finants- ja kinnisvaratehinguid, finantsteenuseid, finantseerimist”. Apellatsioonikoda leidis eelkõige, et määruse artikli 7
         lõike 1 punkti b kohaselt kirjeldab sõnaline tähis EUROHYPO viimatinimetatud teenuseid. Ta lisas, et see kehtib igal juhul
         kõigis saksakeelsetes riikides ja et sellest piisab registreerimisest keeldumise põhjendamiseks määruse artikli 7 lõike 2
         alusel. Apellatsioonikoda leidis ühtlasi, et elemendid „euro” ja „hypo” sisaldavad vahetult mõistetavat viidet nimetatud viie
         teenuse omadustele ja nende kahe elemendi sidumine üheks sõnaks ei muuda kaubamärki vähem kirjeldavaks.
      
      10.      Hageja esitas 5. novembril 2004 selle otsuse tühistamiseks Esimese Astme Kohtusse tühistamishagi. Oma hagi põhjenduseks esitas
         hageja kakse väidet, mis tulenevad ühelt poolt määruse artikli 74 lõike 1 esimeses osas sätestatud faktide ameti omal algatusel
         kontrollimise põhimõtte rikkumisest, ja teiselt poolt määruse artikli 7 lõike 1 punkti b rikkumisest.
      
      11.      Esimese Astme Kohus jättis hagi rahuldamata.
      
      12.      Esimese väite suhtes leidis Esimese Astme Kohus, et piisab sellest, et apellatsioonikoda kohaldas otsuse vastuvõtmisel kirjeldava
         iseloomu kriteeriumit, nii nagu seda on tõlgendanud kohtupraktika, ilma et ta oleks pidanud end õigustama tõendusmaterjali
         esitamisega (punkt 19). Esimese Astme Kohus on seisukohal, et apellatsioonikoda oli registreerimisest keeldumiseks elementide
         „euro” ja „hypo” ja sõna „eurohypo” kirjeldavas iseloomus piisavalt veendunud ja otsustas täiendavaid uuringuid mitte teha,
         ning tema otsus ei ole määruse artikli 74 lõike 1 esimese osaga vastuolus (punkt 20).
      
      13.      Teise väite suhtes viitas Esimese Astme Kohus kõigepealt väljakujunenud kohtupraktikale, millest tuleneb, et sõnamärgil, mis
         on määruse artikli 7 lõike 1 punkti c tähenduses asjaomaste kaupade või teenuste omadusi kirjeldav, ei ole samade kaupade
         või teenuste suhtes sama määruse artikli 7 lõike 1 punkti b tähenduses kindlasti eristusvõimet (punkt 44). Esimese Astme Kohus
         tuvastas seejärel, et apellatsioonikoda on õigesti järeldanud, et asjaomane avalikkus tajub finantsvaldkonnas elementi „euro”
         Euroopa Liidus käibel oleva valuutana ja seda valuutatsooni kirjeldavana (punkt 51); et apellatsioonikojal oli lisaks õigus
         selles, et finantsteenuste raames mõistab keskmine tarbija elementi „hypo” kui lühendit sõnast Hypothek (punkt 52); et sõnaline tähis EUROHYPO on kahest kirjeldavast elemendist koosnev kombinatsioon, mis ei loo nimetatud elementide
         summa ületamiseks piisavalt erinevat muljet sellest muljest, mis jääb sõna moodustavate osade lihtsast ühendamisest (punkt 55);
         et kohtuotsuses BABY-DRY (Esimese Astme Kohtu 8. juuli 1999. aasta otsus kohtuasjas T‑163/98: Procter & Gamble vs. Siseturu Ühtlustamise Amet (BABY-DRY) (EKL 1999, lk II‑2383)] leitud lahendust ei ole käesoleval juhul võimalik sõnale EUROHYPO
         üle kanda (punkt 56).
      
      14.      Apellatsioonkaebuses palub hageja Euroopa Kohtul see kohtuotsus tühistada ja tunnistada kehtetuks neljanda apellatsioonikoja
         otsus. Peale selle palub ta kohtukulud välja mõista ühtlustamisametilt.
      
      15.      Ühtlustamisamet palub Euroopa Kohtul apellatsioonkaebus rahuldamata jätta ja mõista kohtukulud välja hagejalt.
      
      IV.    Euroopa Kohtule esitatud märkused
      16.      Apellatsioonkaebuse põhjenduseks esitab hageja kaks väidet, mis käsitlevad vastavalt määruse artikli 74 lõike 1 esimese lause
         ja artikli 7 lõike 1 punkti b rikkumist.
      
      A.      Esimene väide
      17.      Hageja väidab, et määruse artikli 74 lõike 1 esimene osa kohustab registreerimisest keeldumise põhjuste kindlusega tuvastamiseks
         läbi viima põhjalikku kontrollimist. Ta on arvamusel, et kohtuotsuses ega sellele eelnevates kostja otsustes ei tuvastata
         asjaolu, et käsitletaval tähisel EUROHYPO tervikuna oleks kirjeldav iseloom. Kostja tugines üksnes päringute tulemustele,
         kus viidatakse elementide „euro” ja „hypo” võimalikele kirjeldavatele kasutustele ja on ilma ühegi tõendita või ühelegi allikale
         viitamata lihtsalt otsustanud, et see sõna tervikuna on täpselt sama kirjeldav nagu selle elementide summa. Hageja lisab,
         et teatavatest dokumentidest nähtub, et ühtlustamisamet tegi päringuid võimaliku kirjeldava kasutuse kohta tõendite leidmiseks,
         ja et ta „varjas teadlikult” päringu tulemusi Esimese Astme Kohtu eest. Seeläbi moonutas ühtlustamisamet fakte. Esimese Astme
         Kohtu järeldus terviknime „eurohypo” väidetavalt kirjeldava tähenduse kohta põhineb tema arvates seega moonutatud faktidel
         ning Euroopa Kohus peaks seda järelikult korrigeerima.
      
      18.      Ühtlustamisamet nõustub, et ta on kohustatud registreerimistaotluse rahuldamata jätmise otsust põhjendama. Seda põhjendamisnõuet
         ei tohiks aga segi ajada tõendamiskohustusega. Ühtlustamisamet arvab, et ta võib oma veendumuse põhjal otsustada, kas ta käsitab
         asjaolu tõendatuna või mitte. Ühtlustamisamet märgib, et Esimese Astme Kohtu praktikast tuleneb, et ühtlustamisamet võib analüüsis
         tugineda laiatarbekaupade turustamisel omandatud üldisest praktilisest kogemusest tulenevatele faktidele, mida tõenäoliselt
         teavad kõik ja eelkõige nende kaupade tarbijad. Kuna nimetatu on ühtlustamisameti asjaolude esitamise kohustuse ja mitte tema
         võimaliku tõendamiskohustuse avaldumisvorm, tähendab see sellisel juhul, et ühtlustamisamet ei pea tooma näiteid praktilise
         kogemuse kohta.
      
      19.      Ühtlustamisamet lisab, et eristusvõime hindamiseks uuritakse eelkõige kuidas keskmine tarbija tajub taotletava kaubamärgiga
         tähistatud kaupu ja teenuseid. Järelikult võib tähise elementide või tervikuna võetud tähise kasutamine tegelikult kirjeldavana
         küll näidata eristusvõime puudumist, kuid see ei ole kunagi sellisele järeldusele jõudmise tingimuseks. Seega, kui tõend ei
         ole õigusliku analüüsi jaoks asjassepuutuv, ei saa selle nimetamata jätmist apellatsioonikojale ette heita.
      
      B.      Teine väide
      20.      Esiteks väidab hageja, et Esimese Astme Kohus analüüsis ainult eraldi elementide „euro” ja „hypo” kirjeldavat iseloomu, ning
         kontrollis kaubamärgist jäävat tervikmuljet vaid teise võimalusena. Hageja võrdleb käesolevat kohtuasja kohtuasjaga, milles
         tehti Esimese Astme Kohtu 2. juuli 2002. aasta otsus T‑323/00: SAT.1 vs. Siseturu Ühtlustamise Amet (SAT.2)(4), mis tühistati Euroopa Kohtu 16. septembri 2004. aasta kohtuotsusega C‑329/02 P: SAT.1 vs. Siseturu Ühtlustamise Amet(5). Hageja märgib, et nendes kahes kohtuasjas uuris Esimese Astme Kohus sõnade kombinatsiooni jäetavat tervikmuljet vaid teise
         võimalusena, ning et ta ei pidanud asjassepuutuvaks selliseid aspekte nagu fantaasiaelementide esinemine, mida tuleks sellisel
         kontrollimisel arvesse võtta. Need põhjused olid määravad kohtuotsuse T‑323/00 tühistamisel Euroopa Kohtu poolt ning ka antud
         juhul ei saa see teisiti olla.
      
      21.      Hageja esitab võrdluse ka 20. septembri 2001. aasta kohtuotsusega C‑383/99 P: Procter & Gamble vs. Siseturu Ühtlustamise Amet(6). Ta leiab, et selles kohtuotsuses ei võtnud Euroopa Kohus aluseks mitte sõnade „BABY-DRY” ebahariliku järjestust (DRY-BABY
         asemel), vaid asjaolu, et see sõnakombinatsioon moodustab ebahariliku nimetuse beebimähkmete jaoks. Sama kehtib hageja väitel
         EUROHYPO kohta nende finantsteenustega seoses, mille jaoks seda nimetust keelduti registreerimast. Mõlemal juhul on nende
         mõlema kaubamärgi üksikud elemendid avalikkusele arusaadavad. Peale selle on hageja arvates nimetuses „BABY-DRY” üksikud elemendid
         sidekriipsuga veelgi selgemini esile toodud kui nimetuses EUROHYPO. Viimases on hageja arvates kahe elemendi graafiline ühendatus
         erilise sõnaühendi moodustamiseks palju ilmsem.
      
      22.      Ühtlustamisamet märgib, et Esimese Astme Kohus hindas vaidlustatud kohtuotsuse punktis 54 ja järgmistes, kaubamärgist tekkivat
         tervikmuljet ja leidis nagu apellatsioonikodagi, et kahe kirjeldava elemendi kombinatsioon ei loo muljet, mis piisavalt erineks
         nende elementide summa jäetavast muljest. Mis puutub sellesse, kas kaubamärgi hindamise tulemus on tervikuna sisuliselt põhjendatud,
         siis seda ei saa apellatsiooniastmes enam kontrollida.
      
      23.      Ühtlustamisamet märgib samuti, et Esimese Astme Kohus järeldas, et sõnaühendi struktuur ei ole ebatavaline ning ei ole seega
         võrreldav tähisega „BABY-DRY”.
      
      24.      Teiseks leiab hageja, et Esimese Astme Kohtu otsus põhineb kriteeriumi kasutamisel, mille kohaselt võib kirjeldavatest elementidest
         koosnevat kaubamärki pidada registreerimisnõuetele vastavaks, kui liitsõna on hakatud kasutama igapäevases kõnes ning see
         on omandanud iseseisva tähenduse. See kriteerium on hageja arvates asjakohane määruse artikli 7 lõike 1 punkti c raames seeetõttu,
         et märk peab jääma vabalt kasutatavaks, kuid see ei ole kohaldatav nimetatud artikli ja lõike punkti b tõlgendamiseks eristusvõime
         kindlakstegemisel, nimelt selle kindlakstegemisel kas kaubamärk tähistab avalikkuse jaoks kaubanduslikku päritolu. Kohaldades
         registreerimisest keeldumise otsuse põhjendamiseks seda, ainult määruse artikli 7 lõike 1 punktiga c seonduvat kriteeriumi,
         on Esimese Astme Kohus hageja arvates määruse artikli 7 lõike 1 punkti b valesti tõlgendanud.
      
      25.      Hageja lisab, et Esimese Astme Kohus tegi vea selle kriteeriumi kohaldamisel, kui ta kinnitas kohtuotsuse punktis 55, et hageja
         ei olnud tõendanud, et vaidlusalune liitsõna on omandanud iseseisva tähenduse ja hinnates seetõttu, et sellel sõnal ei ole
         piisavat eristusvõimet. Hageja on seisukohal, et tähis EUROHYPO tervikuna täidab iseseisva tähenduse kriteeriumi. Kui oletada,
         et eraldi elemente „euro” ja „hypo” mõistetakse tõepoolest Euroopa vääringut ja hüpoteeki kirjeldavate tähistena, oleks tõenäolisem,
         et saksakeelne avalikkus mõistab sõna „eurohypo” lühendina sõnadest „Europäische Hypothekenbank” („Euroopa hüpoteegipank”)
         – või ainult lihtsalt viitena hagejale kui etevõtjale kellelt see pärineb– st tähenduses, mis ületab vääringu „euro” ja mõiste
         „hüpoteek” summa. Seda tõestab hageja arvates pealegi see, et see on tavaks paljudel teistel pankadel, kelle ärinimi sisaldab
         elementi „hypo”, ning samuti hageja asutamislugu, sest tema ettevõte tekkis nimelt ühinemisel ettevõttega „Eurohypo AG Europäische
         Hypothekenbank der Deutschen Bank”, mille tulemusel temast sai „Deutsche Hypothekenbank Frankfurt-Hamburg AG”.
      
      26.      Hageja märgib lõpuks, et kui määruse artikli 7 lõike 1 punkti b taustaks olev üldine huvi viitab vajadusele mitte piirata
         õigustamatult tähise vabalt kasutamist teiste ettevõtjate jaoks, kes turustavad selliseid tooteid või teenuseid, mille registreerimist
         taotleti, siis määruse artikli 7 lõike 1 punkti c taustaks olev üldine huvi põhineb määravalt vajadusel, et kõik võiksid tähist
         vabalt kasutada. Seega kontrollides nagu muuseas punkti b kontrollimise raames punktis c sätestatud keeldumispõhjust, tegemata
         vahet erinevat laadi üldistel huvidel, tõlgendas Esimese Astme Kohus hageja arvates valesti artikli 7 lõike l punkti b. Hageja
         viitab sellega seoses kohtuotsuse SAT.1 vs. Siseturu Ühtlustamise Amet(7) punktile 36.
      
      27.      Ühtlustamisamet on seisukohal, et määruse artikli 7 lõike 1 punktide b ja c kohaldamisalad kattuvad. Kirjeldav tähis kuulub
         tema arvates seega tavaliselt nende kahe sätte kohaldamisalasse. Seega on kohtupraktikas määruse artikli 7 lõike 1 punkti c
         osas liitsõna kirjeldava iseloomu tuvastamise kohta määratletud eeskirjad kohaldatavad ka kirjeldava tähise analüüsile määruse
         artikli 7 lõike 1 punkti b raames, kuivõrd nende kahe õigusnormi alusel kontrollimise kriteeriumiks on asjaomase avalikkuse
         taju. Ta leiab, et hageja ei ole näidanud, miks tuleks nende sätete aluseks olevate erinevate üldiste huvide tõttu kirjeldava
         sõna kriteeriumi lähtuvalt nendest sätetest erinevalt tõlgendama. Ühtlustamisamet leiab, et see, kas tarbija tajub sõna kirjeldavana,
         ei sõltu täpselt kohaldatava sätte kaitseeesmärgist. Hageja näib pealegi jagavat seda seisukohta, sest tema soovib käesoleval
         juhul kohaldada määruse artikli 7 lõike 1 punkti c raames tehtud „BABY-DRY” kohtuotsusest tulenevat kohtupraktikat.
      
      V.      Õiguslik hinnang
      A.      Esimene väide
      28.      Hageja märkusele, et apellatsioonikoda piirdus kinnitamisega, kuid ei tõendanud, et sõna „eurohypo” on tervikuna võetuna täpselt
         sama kirjeldav kui elementide „euro” ja „hypo” summa, väidab ühtlustamisamet vastu, et tal ei ole tõendamiskohustust, vaid
         ainult põhjendamiskohustus.
      
      29.      Vastavalt määruse artikli 74 lõikele 1 peavad ühtlustamisameti kontrollijad ja edasikaebamise korral ühtlustamisameti apellatsioonikoda
         kontrollima faktilisi asjaolusid omal algatusel, et teha kindlaks, kas mõni sama määruse artiklis 7 toodud registreerimisest
         keeldumise põhjus käib selle kaubamärgi kohta, mille registreerimist taotletakse.(8) Tuleb siiski tõdeda, et selles sättes ei täpsustata, kuidas ühtlustamisamet peab seda kontrollima. Esimese Astme Kohtu praktikast
         tuleneb, nagu märgitakse käesolevas apellatsioonkaebuses vaidlustatud kohtuotsuse punktis 19, et apellatsioonikoda ei pea
         oma otsust õigustama tõendusmaterjali esitamisega.(9) Esimese Astme Kohtu praktikast tuleneb ühtlasi, et apellatsioonikoda võib oma analüüsis tugineda laiatarbekaupade turundamisel
         üldiselt omandatud praktilisest kogemusest tulenevatele faktidele, mida tõenäoliselt teavad kõik ja eelkõige nende kaupade
         tarbijad.(10)
      
      30.      Käesoleval juhul ei uurinud apellatsioonikoda, nagu on ka märgitud vaidlustatud kohtuotsuse punktis 20, mitte üksnes elementide
         „euro” ja „hypo” tähendust, vaid ka liitsõna „eurohypo” võimalikke tähendusi. Apellatsioonikoda märkis nimelt vaidlustatud
         otsuse punktis 14, et see termin tähistab saksa keelt kõneleva tarbija jaoks kinnisasjaga tagatud finantstehinguid ja finantseerimist,
         eelkõige kinnisvaratehingutes, aga ka teistes valdkondades, kus on vaja kinnisasja tagatisi.(11) Punktis 16 selgitab apellatsioonikoda, et Euroopa Kohtu otsuse Procter & Gamble vs. Siseturu Ühtlustamise Amet(12) lahendust ei saa antud juhul kohaldada, kuna selles kohtuotsuses peeti otsustavaks sõnade järjekorda, mis oli ebatavaline,
         ja mille tõttu tuvastati, et „BABY-DRY” (dry baby asemel) ei ole beebimähkmete suhtes kirjeldav; sellist ebatavalist sõnade järjekorda(13) aga antud juhul ei esine.(14)
      
      31.      Hageja esimese väitega ei saa seega nõustuda.(15)
      
      B.      Teine väide
      32.      Hageja heidab kõigepealt Esimese Astme Kohtule ette, et viimane tugines eeldusele, et asjaomased elemendid, mis eraldivõetuna
         ei ole eristavad, ei saa muutuda eristavaks ka ühendatult, selle asemel, et võtta hindamisel aluseks see kuidas keskmise tarbija
         tajub sellist kombinatsiooni tervikuna.
      
      33.      Kõigepealt tuleb meenutada, et Esimese Astme Kohtul on ainupädevus ühelt poolt tuvastada fakte, kui tema järelduste sisulise
         ebaõigsuse põhjuseks ei ole toimiku materjalid, mis talle esitati, ja teiselt poolt neid fakte hinnata. Välja arvatud juhul,
         kui kohtule esitatud tõendeid on moonutatud, ei ole nende faktide ja tõendite hindamine seega niisugune õigusküsimus, mis
         kuuluks Euroopa Kohtu poolt apellatsiooni korras läbivaatamisele.(16)
      
      34.      Tuleb ühtlasi meenutada, et mis puutub sõnadest moodustatud kaubamärki, siis selle võimalikku eristusvõimet võib osaliselt
         hinnata iga sõna või elementi eraldi võttes, kuid igal juhul peab see sõltuma nende moodustatava terviku hindamisest. Üksnes
         asjaolu, et selle elementidel puudub eraldi võttes eristusvõime, ei välista seda, et nendest moodustuval kombinatsioonil võiks
         olla eristusvõime.(17)
      
      35.      Esimese Astme Kohus märkis kõigepealt vaidlustatud kohtuotsuse punktis 51, et apellatsioonikoda on õigesti järeldanud, et
         asjaomane avalikkus tajub finantsvaldkonnas elementi „euro” Euroopa Liidus käibel oleva valuutana ja seda valuutatsooni kirjeldavana
         või ka, nagu hageja märgib, sõna „Euroopa” lühendina. See element tähistab seega Esimese Astme Kohtu arvates vähemalt ühes
         selle võimalikes tähendustes asjaomaste kaupade või teenuste omadust. Esimese Astme Kohus märkis seejärel vaidlustatud kohtuotsuse
         punktis 52, et apellatsioonikojal oli õigus selles, et finantsteenuste raames mõistab keskmine tarbija elementi „hypo” kui
         lühendit sõnast „hüpoteek”.
      
      36.      Esimese Astme Kohus meenutas seejärel punktis 54, et kohtupraktikast tuleneb, et kaubamärk, mis koosneb sõnast, mille kõik
         osad kirjeldavad nende kaupade või teenuste omadusi, mille jaoks registreerimist taotletakse, on ise nende kaupade ja teenuste
         omadusi kirjeldav, välja arvatud juhul, kui esineb tajutav erinevus sõna ja selle moodustavate osade lihtsa summa vahel, mis
         eeldab kas seda, et kombinatsiooni tavapäratu olemuse tõttu kaupade või teenuste suhtes loob sõna sellise mulje, mis on piisavalt
         erinev sellest, mis tuleneb selle moodustavate osade tähenduste lihtsast ühendamisest, ületades seega selle moodustavate osade
         summa, või seda, et sõna on hakatud kasutama igapäevases kõnes, mistõttu on see omandanud iseseisva tähenduse selliselt, et
         edaspidi on see sõltumatu selle moodustavatest osadest. 
      
      37.      Esimese Astme Kohus järeldas sellest punktis 55, et tähis EUROHYPO on ühelt poolt lihtne kahest kirjeldavast elemendist koosnev
         kombinatsioon, mis ei loo nimetatud elementide summa ületamiseks piisavalt erinevat muljet sellest, mis tuleneb selle moodustavate
         osade lihtsast ühendamisest, ning et teiselt poolt ei ole hageja tõendanud, et seda liitsõna on hakatud kasutama igapäevases
         kõnes ja et see on omandanud iseseisva tähenduse, vaid väidab vastupidi, et sõnalist tähist EUROHYPO ei kasutata saksa keeles
         igapäevases kõnes finantsteenuste kirjeldamiseks.
      
      38.      Hageja võrdleb käesolevat kohtuasja kohtuasjadega, milles tehti kohtuotsused SAT.1 vs. Siseturu Ühtlustamise Amet ja Procter & Gamble. vs. Siseturu Ühtlustamise Amet. Esimeses nimetatud kohtuotsuses tühistas Euroopa Kohus Esimese Astme Kohtu otsuse eelkõige seetõttu,
         et viimane ei võtnud arvesse fantaasiaelemendi olemasolu sõnamärgi SAT.2 tekitatud üldmuljes.(18) Antud juhul aga, vastupidiselt hageja väidetule, ei ole fantaasiaelemente, mis muudaks sõnalise tähise EUROHYPO originaalseks
         nii, et see oleks väheselgi määral eristava iseloomuga. Mis puutub hageja viidatud kohtuotsusesse Procter & Gamble vs. Siseturu Ühtlustamise Amet siis piisab sellest, kui – nagu rõhutab ühtlustamisamet – märkida, et vaidlustatud kohtuotsuse
         punktis 56 märgiti, et sõnaühend BABY-DRY oli oma ülesehituselt ebatavaline sõnaline väljamõeldis,(19) millega aga ei ole tegemist sõnalise tähise EUROHYPO puhul. Vastavalt kohtuotsusele BABY-DRY võib mis tahes tajutav erinevus
         registreerimistaotluses esitatud sõnadekombinatsiooni ja selliste sihtrühma igapäevases kõnes kasutatavate mõistete vahel,
         millega tähistatakse kaupu või teenuseid või nende olulisi omadusi, anda sõnakombinatsioonile eristusvõime nii, et mõistet
         on võimalik kaubamärgina registreerida.(20) Antud juhul võib aga ainult tuvastada, et tähiste ühendi ja kirjeldavate elementidega edasiantava tähenduse summa erinevus
         ei ole tajutav.(21)
      
      39.      On muide huvitav täheldada, et Esimese Astme Kohus leidis 14. juuni 2007. aasta kohtuotsuses, et tähist EUROPIG ei saa registreerida
         eelkõige vorstitoodete jaoks, sest taotletav kaubamärk ei loo „asjaomase avalikkuse jaoks muljet, mis oleks piisavalt erinev
         sellest, mis tuleneb sõnaliste osade lihtsast kõrvutamisest ja mis muudaks selle tähendust ja ulatust”(22).
      
      40.      Seega ei saa nõustuda hageja argumendiga, mille kohaselt Esimese Astme Kohus ei hinnanud sõnamärgist EUROHYPO jäävat üldmuljet.
      
      41.      Hageja heidab seejärel Esimese Astme Kohtule ette määruse artikli 7 lõike 1 punkti b valesti tõlgendamist, kuna viimane kasutas
         kriteeriumi, mille kohaselt võib kirjeldavatest elementidest koosnevat kaubamärki pidada registreerimise nõuetele vastavaks,
         kui liitsõna on hakatud kasutama igapäevases kõnes ja see on omandanud iseseisva tähenduse. Hageja leiab, et see kriteerium
         on asjakohane ainult artikli 7 lõike 1 punkti c raames.
      
      42.      Vaidlustatud kohtuotsuses kinnitati apellatsioonikoja otsust, milles too leidis, et määruse artikli 7 lõike 1 punkti b kohaselt
         kirjeldab sõnamärk EUROHYPO „rahalisi, finants- ja kinnisvaratehinguid, finantsteenuseid, finantseerimist”. 
      
      43.      Määruse artikli 7 lõike 1 punktis b nimetatakse sõnaselgelt „kaubamärke, millel puudub eristusvõime”. Järgmises punktis, st
         määruse artikli 7 lõike 1 punktis c, tuuaksegi näiteid märkidest või tähistest, mida ei saa kirjeldava iseloomu tõttu kaubamärgina
         kasutada.
      
      44.      Peale selle on Euroopa Kohus korduvalt märkinud, nagu muide meenutatakse vaidlustatud kohtuotsuse punktis 42, et kõik määruse
         artikli 7 lõikes 1 nimetatud keeldumispõhjused on üksteisest sõltumatud ja nõuavad eraldi uurimist. Euroopa Kohus on seisukohal,
         et keeldumispõhjuseid tuleb tõlgendada iga põhjuse aluseks oleva üldise huvi seisukohast. Kõigi keeldumispõhjuste hindamisel
         arvesse võetav üldine huvi võib, või isegi peab väljendama erinevaid kaalutlusi, sõltuvalt käsitlusel olevast keeldumispõhjusest.(23) Ning määruse artikli 7 lõike 1 punkt c täidab üldise huvi eesmärki,(24) mis näeb ette, et kaupade ja teenuste, mille jaoks registreerimist on taotletud, omadusi kirjeldavad märgid ja tähised peavad
         olema kõikide jaoks vabalt kasutatavad.(25) Määruse artikli 7 lõike 1 punkti b aluseks olev üldise huvi mõiste on endastmõistetavalt vastavuses kaubamärgi peaülesandega,
         milleks on tagada lõpptarbijale või –kasutajale, et kaubamärgiga tähistatud kaupadel või teenustel on teatud päritolu, mis
         lubaks ilma võimaliku segiajamiseta eristada kaupu või teenuseid nendest, millel on teine päritolu.(26)
      
      45.      Sellegipoolest leidis Euroopa Kohus,(27) tuvastades, et määruse artikli 7 lõike 1 punktides b–d sätestatud põhjuste kohaldamisalade osas esineb ilmne kattumine,(28) kõigepealt, et sõnamärk, mis on määruse artikli 7 lõike 1 punkti c mõttes kaupade või teenuste omadusi kirjeldav, ei oma
         samade kaupade või teenuste suhtes sama määruse artikli 7 lõike 1 punkti b mõttes kindlasti eristusvõimet(29).
      
      46.      Seda kontseptsiooni on palju kritiseeritud õigusteoorias,(30) kus leitakse, et erinevaid keeldumispõhjuseid tuleks vaadelda võrdsete ja üksteisest sõltumatute põhjustena, mitte aga üksteisega
         kattuvuse suhtes, isegi kui autorid möönavad, et lihtsalt kirjeldavatel märkidel ei ole reeglina ka eristusvõimet.(31)
      
      47.      On muide huvitav märkida,(32) et nõukogu määruseettepanekus(33) esitatakse eristusvõimeta märkide näitena kirjeldavaid märke(34). Tuleb siiski rõhutada asjaolu, et määruse lõpliku teksti sõnastuses see nii ei ole. Ent artikli 7 lõiget 1 kui keelunormi
         tuleb tõlgendada kitsalt.(35) Selles redaktsioonis on artikli 7 lõike 1 punktis c osutatud kirjeldav iseloom esitatud alternatiivse absoluutse registreerimisest
         keeldumise põhjusena artikli 7 lõike 1 punktis b osutatud eristusvõime puudumise kõrval.(36) Seega tuleb kohaldada just seda redaktsiooni ja mitte ettepaneku redaktsiooni. Kui pidada kirjeldavat iseloomu vaid eristusvõime
         puudumise näiteks, tähendaks see, et redaktsiooni muutmisel ei olnud mõtet. Pealegi, nagu kohtupraktikas on korduvalt meenutatud,(37) on kõik määruse artikli 7 lõikes 1 nimetatud keeldumispõhjused üksteisest sõltumatud ja nõuavad eraldi uurimist. Järelikult
         ei saa ma nõustuda, nagu vaidlustatud kohtuotsuses, eeldusega, et kirjeldava iseloomuga elemendil puudub kindlasti eristusvõime
         selleks, et see läheks lihtsalt nende omaduste alternatiivsest esitamisest kaugemale, nagu tuleneb määruse redaktsioonist.(38)
      
      48.      Seega tühistas Euroopa Kohus 2004. aasta septembris kohtuotsuses SAT.1 vs. Siseturu Ühtlustamise Amet(39) Esimese Astme Kohtu otsuse põhjusel, et see põhines tingimusel, mille kohaselt ei saa registreerida kaubamärke, mis võivad
         olla äritegevuses asjaomaste kaupade või teenuste esitlemisel tavapäraselt kasutatavad. Euroopa Kohus nimelt leidis, et „see
         tingimus on asjakohane määruse artikli 7 lõike 1 punkti c puhul, kuid selle alusel ei saa tõlgendada sama sätte punkti b”.
         Nagu soovitas kohtujurist Léger(40) oma ettepanekus(41), tühistas Euroopa Kohus 2005. aasta septembris kohtuotsuses BioID vs. Siseturu Ühtlustamise Amet Esimese Astme Kohtu asjaomase kohtuotsuse samal põhjusel ja samadel tingimustel.(42) Samamoodi toimis Euroopa Kohus veel 2006. aasta jaanuaris tehtud kohtuotsuses Deutsche SiSI-Werke vs. Siseturu Ühtlustamise Amet.(43)
      
      49.      Käesolevas kohtuasjas on olukord igati sellega võrreldav. Nii Esimese Astme Kohtu kui ka apellatsioonikoja otsustes leiti,
         et sõnamärk EUROHYPO ei ole eristav ning et järelikult ei ole seda artikli 7 lõike 1 punkti b alusel lubatud registreerida
         põhjusel, et see koosneb kahest kirjeldavast sõnast, mille ühendamine ei loo nimetatud elementide summa ületamiseks piisavalt
         erinevat muljet sellest, mis tuleneb selle moodustavate osade lihtsast ühendamisest, samas kui kirjeldava iseloomu küsimust
         käsitleb artikli 7 lõike 1 punkt c. Samamoodi nagu kohtuotsustes SAT.1 vs. Siseturu Ühtlustamise Amet, BioID vs. Siseturu Ühtlustamise Amet ja Deutsche SiSI-Werke vs. Siseturu Ühtlustamise Amet, tuleb tuvastada, et etteheide, et Esimese Astme Kohus kasutas kriteeriumi, mis on asjakohane
         mitte määruse artikli 7 lõike 1 punkti b, vaid sama sätte punkti c raames, on põhjendatud.
      
      50.      Tõsi küll, eespool on sõnamärgi EUROHYPO kirjeldav iseloom tuvastatud. Sellega seoses ja arvestades, et määruse artikli 7
         lõikest 1 tuleneb selgesti, et tähise ühenduse kaubamärgina registreerimisest keeldumiseks piisab sellest, et kohaldatav on
         üks loetletud absoluutsetest keeldumispõhjustest(44), tuleks sõnamärgi EUROHYPO registreerimisest asjaomaste teenuste jaoks keelduda märgi kirjeldava iseloomu tõttu nimetatud
         artikli punkti c tähenduses. Samamoodi on hageja enda selgituste kohaselt väga tõenäoline, et saksakeelne avalikkus võib sõna
         „eurohypo” mõista lühendina nimest „Europäische Hypothekenbank”, see tähendab „Euroopa hüpoteegipank”. See sõna aga ei näi
         võimaldavat asjaomasel avalikkusel kaubamärgiga kaitstud toodete või teenuste päritolu kindlaks teha ja neid teiste ettevõtete
         omadest eristada, ning ei täida seetõttu kaubamärgi põhiülesannet. Vastupidi, sõna, mida võib mõista kui „Euroopa hüpoteegipank”,
         võib lubamatult piirata selle nimetuse kasutamist teiste ettevõtjate jaoks, kes pakuvad sama liiki tooteid või teenuseid,
         mille jaoks kaubamärgi registreerimist taotletakse. Ometi, nagu hageja isegi märgib, on määruse artikli 7 lõike 1 punkti b
         eesmärk just seda vältida.(45)
      
      51.      Apellatsioonimenetluses piirdub aga Euroopa Kohtu pädevus Esimese Astme Kohtus arutatud väidetele antud õigusliku hinnangu
         kontrollimisega.(46) Vaidlustatud kohtuotsus tuleb seega tühistada, kuna Esimese Astme Kohus rikkus määruse artikli 7 lõike 1 punkti b tõlgendamisel
         õigusnormi, kasutades kriteeriumi, mis on asjakohane määruse artikli 7 lõike 1 punkti c raames.
      
      VI.    Kohtukulud
      52.      Vastavalt Euroopa Kohtu kodukorra artikli 69 lõikele 2, mida kodukorra artikli 118 alusel kohaldatakse apellatsioonkaebuste
         suhtes, on kohtuvaidluse kaotanud pool kohustatud hüvitama kohtukulud, kui vastaspool on seda nõudnud. Kuna Eurohypo on kohtukulude
         hüvitamist nõudnud ja ühtlustamisamet on kohtuvaidluse kaotanud, tuleb mõlema kohtuastme kohtukulud välja mõista ühtlustamisametilt.
      
      VII. Ettepanek
      53.      Esitatud põhjendustest lähtudes teen Euroopa Kohtule ettepaneku otsustada järgmist:
      
      1)      tühistada Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu 3. mai 2006. aasta otsus T‑439/04: Eurohypo vs. Siseturu Ühtlustamise Amet;
      
      2)      tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) neljanda apellatsioonikoja 6. augusti 2004. aasta
         otsus;
      
      3)      mõista mõlema kohtuastme kohtukulud välja Siseturu Ühtlustamise Ametilt (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused).
      1 –	Algkeel: prantsuse.
      
      2  –	EKL 2006, lk II‑6161, edaspidi „vaidlustatud otsus”.
      
      3  –	EÜT 1994, L 11, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 146.
      
      4 –	EKL 2002, lk II‑2839.
      
      5 –	EKL 2004, lk I‑8317.
      
      6 –	EKL 2001, lk I‑6251.
      
      7 –	Eespool viidatud.
      
      8 –	Euroopa Kohtu 22. juuni 2006. aasta otsus kohtuasjas C‑25/05 P: Storck vs. Siseturu Ühtlustamise Amet (EKL 2006, lk I‑5719, punkt 50) ja 19. aprilli 2007. aasta otsus kohtuasjas C‑273/05 P: Siseturu
         Ühtlustamise Amet vs. Celltech (kohtulahendite kogumikus avaldamata, punkt 38).
      
      9 –	Esimese Astme Kohtu 8. juuli 2004. aasta otsus kohtuasjas T‑289/02: Telepharmacy Solutions vs. Siseturu Ühtlustamise Amet (TELEPHARMACY SOLUTIONS) (EKL 2004, lk II‑2851, punkt 54) ja 22. juuni 2005. aasta otsus kohtuasjas T‑19/04:
         Metso Paper Automation vs. Siseturu Ühtlustamise Amet (PAPERLAB) (EKL 2005, lk II‑2383, punkt 34).
      
      10 –	Esimese Astme Kohtu 22. juuni 2004. aasta otsus kohtuasjas T‑185/02: Ruiz-Picasso jt vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – DaimlerChrysler (PICARO) (EKL 2004, lk II‑1739, punkt 29).
      
      11 –	„Die Kombination beider Wortelemente der Markenanmeldung zu einem Wort macht die Gesamtmarke nicht weniger beschreibend.
         Auch wenn der Beschwerdeführerin zuzugeben ist, dass nicht die Hypothek, sondern das dinglich gesicherte Darlehen – und auch
         das nur ggf. - in Euro ausgezahlt wird, folgt daraus nicht, dass „Eurohypo” für den deutschsprachigen Durchschnittsverbraucher
         etwas anderes beschriebe als dinglich besicherte Geldgeschäfte und Finanzierungen insbesondere im Immobilienwesen, aber auch
         in anderen Bereichen, wo es dinglicher Besicherungen für jede Art von Finanzdienstleistungen bedarf. Dabei ist unerheblich,
         dass der Begriff ‘EUROHYPO’ in Wörterbüchern so nicht nachweisbar ist (vgl. Entscheidung des Gerichts Erster Instanz vom 26.
         Oktober 2000, Rs. T‑345/99, TRUSTEDLINK, Slg. 2000 II‑3525, Rdnr. 37), denn dem angesprochenen Durchschnittsverbraucher erschließt
         sich die Bedeutung der Bezeichnung unzweideutig auch so”.
      
      12 –	Eespool viidatud kohtuotsus.
      
      13 –	Ekey, F. L. ja Klippel, D., Heidelberger Kommentar zum Markenrecht, C.F. Müller Verlag, Heidelberg, 2003, lk 879: autorid on põhimõtteliselt seisukohal, et sõnade kombinatsioon ei tähenda, et tervik on enam kui
         sõnad eraldi. Sama ei kehti, kui sõnad, mida ei kasutata tavapärases kombinatsioonis, ühendatakse ülesehituselt ebaharilikuks
         liitsõnaks, mis jääb hästi meelde. Väiksemad stiilivariatsioonid, nagu tavaliselt lahku kirjutatavate sõnade kokku kirjutamine,
         ei muuda eristusvõime puudumist mingil moel, kui just ei looda täiesti erinevat tervikmuljet.
      
      14 –	„Was schließlich das ‘BABY-DRY’ – Urteil des EuGH angeht, ist anzumerken, dass jene Entscheidung entscheidend auf die unübliche
         Wortfolge abgestellt hat, als sie „BABYDRY” (statt dry baby) für nicht beschreibend im Hinblick auf Baby-Windeln erklärte.
         Eine solche unübliche Wortstellung ist hier aber nicht gegeben”.
      
      15 –	Eespool viidatud kohtuotsuses Siseturu Ühtlustamise Amet vs. Celltech kinnitas Euroopa Kohus Esimese Astme Kohtu otsust, milles tuvastati, et apellatsioonikoda oleks pidanud tõendama,
         näiteks teadsulikule kirjandusele viidates, nende järelduste paikapidavust, mille alusel ta otsustas, et kaubamärk CELLTECH
         on kirjeldav, kuigi apellatsioonikoda oli leidnud, et „asjaomane tarbija (eriala asjatundjad ja keskmine tarbija) tajub ühendit
         CELLTECH vahetult ja üheselt mõistetava sõnana, mis tähistab rakutehnoloogia valdkonda kuuluvat tegevust, ning selle tegevuse
         raames kasutatavaid või selle tulemiks olevaid kaupu”. Antud juhul aga ei saa siin sõna otseses mõttes „teaduslikke tõendeid”
         tuua; sõna „eurohypo” hindamine on paratamatult subjektiivne.
      
      16 –	Vt eelkõige 2. oktoobri 2001. aasta otsus kohtuasjas C‑449/99 P: EIP vs. Hautem (EKL 2001, lk I‑6733, punkt 44); 19. septembri 2002. aasta otsus kohtuasjas C‑104/00 P: DKV vs. Siseturu Ühtlustamise Amet (EKL 2002, lk I‑7561, punkt 22); 12. jaanuari 2006. aasta otsus kohtuasjas C‑173/04 P: Deutsche
         SiSi-Werke vs. Siseturu Ühtlustamise Amet (EKL 2006, lk I‑551, punkt 35); 19. jaanuari 2006. aasta otsus kohtuasjas C‑240/03 P: Comunità
         montana della Valnerina vs. komisjon (EKL 2006, lk I‑731, punkt 63); 23. märtsi 2006. aasta otsus kohtuasjas C‑206/04 P: Mülhens vs. Siseturu Ühtlustamise Amet (EKL 2006, lk I‑2717, punkt 41); 22. juuni 2006. aasta otsus kohtuasjas C‑25/05 P: Storck vs. Siseturu Ühtlustamise Amet (EKL 2006, lk I‑5719, punkt 40); 26. aprilli 2007. aasta otsus kohtuasjas C‑412/05 P: Alcon vs. Siseturu Ühtlustamise Amet (kohtulahendite kogumikus avaldamata) ja 12. juuni 2007. aasta otsus kohtuasjas C‑334/05 P: Siseturu
         Ühtlustamise Amet vs. Shaker (kohtulahendite kogumikus avaldamata).
      
      17 –	Eespool viidatud kohtuotsus SAT.1 vs. Siseturu Ühtlustamise Amet: C‑329/02 P, punkt 28.
      
      18 –	Eespool viidatud kohtuotsus SAT.1 vs. Siseturu Ühtlustamise Amet, punkt 35.
      
      19 –	Kohtuotsus Procter & Gamble vs. Siseturu Ühtlustamise Amet, punkt 43.
      
      20 –	Idem, punkt 40.
      
      21 –	„Tajutava erinevuse” mõiste kohta vt kohtujurist Ruiz-Jarabo Colomeri 31. jaanuari 2002. aasta ettepanek kohtuasjas C‑363/99:
         Koninklijke KPN Nederland, milles otsus tehti 12. veebruaril 2004 (EKL 2004, lk I‑1619, ettepaneku punkt 69 jj).
      
      22 –	Otsus kohtuasjas Europig vs. Siseturu Ühtlustamise Amet (EUROPIG) T‑207/06, kohtulahendite kogumikus avaldamata, punkt 35.
      
      23 –	Vt eelkõige Euroopa Kohtu 29. aprilli 2004. aasta otsus kohtuasjas C‑456/01 P: Henkel vs. Siseturu Ühtlustamise Amet ja
         kohtuotsus C‑457/01 P: (EKL 2004, lk I‑5089, punktid 45 ja 46); eespool viidatud SAT.1 vs. Siseturu Ühtlustamise Amet, punkt 25, ja 15. septembri 2005. aasta otsus kohtuasjas C‑37/03 P: BioID vs. Siseturu Ühtlustamise Amet (EKL 2005, lk I‑7975, punkt 59).
      
      24 –	Eespool viidatud Ekey, F. L. ja Klippel, D., lk 893: autor märgib, et artikli 7 lõike 1 punkti c ratio legis on Freihaltungsbedürfnis (vajadus seda mõistet mitte monopoliseerida).
      
      25 –	23. oktoobri 2003. aasta otsus kohtuasjas C‑191/01 P: Siseturu Ühtlustamise Amet vs. Wrigley (EKL 2003, lk I‑12447, punkt 31). Seda sedastati esmakordselt kaubamärke käsitleva direktiivi (esimene nõukogu 21. detsembri
         1988. aasta direktiiv 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT 1989, L 40, lk 1;
         ELT eriväljaanne 17/01, lk 92) artikli 3 lõike 1 punkti c kohta, milles käsitletakse riikide ja mitte ühenduse tasandil kaubamärke,
         kuid mille sõnastus on sama mis ühenduse kaubamärki käsitleva määruse artikli 7 lõike 1 punktis c, 4. mai 1999. aasta otsuses
         liidetud kohtuasjades C‑108/97 ja C‑109/97: Windsurfing Chiemsee (EKL 1999, lk I‑2779, punkt 25) ja 8. aprilli 2003. aasta
         otsuses liidetud kohtuasjades C‑53/01 – C‑5/01: Linde jt (EKL 2003, lk I‑3161, punkt 73).
      
      26 –	Eespool viidatud kohtuotsus SAT.1 vs. Siseturu Ühtlustamise Amet, punktid 23 ja 27, ja eespool viidatud kohtuostus BioID vs. Siseturu Ühtlustamise Amet, punkt 60. Vt eelkõige Monteiro, J., „La marque verbale: examen des décisions majeures concernant
         l’appréciation des motifs absolus”, Propriété industrielle, märts 2006.
      
      27 –	Eespool viidatud Euroopa Kohtu otsus C‑363/99, punktid 67 ja 85, ja eespool punktis 8 viidatud kohtuotsus C‑265/00: Campina
         Melkunie (EKL 2004, lk I‑1699, punkt 18).
      
      28 –	Selle küsimuse kohta vt eelkõige Simon, I., „What’s Cooking at the CFI ? More Guidance on Descriptive and Non-Distinctive
         Trade Marks”, European Intellectual Property Review, 2003, lk 322, ja Handler, M., „The Distinctive Problem of European Trade Mark Law”, European Intellectual Property Review, 2005, lk 306; Tritton, G., „Intellectual Property in Europe”, Sweet & Maxwell, 2002, lk 220.
      
      29 –	Eespool viidatud kohtuotsus Campina Melkunie, punkt 19, ja eespool viidatud kohtuotsus Koninklijke KPN Nederland, punkt 86.
      
      30 –	Rohnke, C., „Die Rechtsprechung des EuGH im Markenrecht – Schwerpunkte, Tendenzen, Systematik”, MarkenR, 2006, lk 480; Eisenführ, G. ja Schennen, D., Kommentar zur Gemeinschaftsmarkenverordnung, Heymanns, 2003, lk 85, 86 ja 123 (autorid selgitavad, et kõiki keeldumispõhjuseid tuleb hinnata sõltumatult. Eristusvõime
         puudumine ei ole üldmõiste ja punktid c ja d on vaid selle näited. Punktides c ja d osutatud juhtudel puudub küll sageli ka
         eristusvõime, kuid see ei pruugi alati nii olla, samamoodi ei ole alati eristusvõimeta ainult punktide c ja d alla kuuluvad
         kaubamärgid) ning eespool viidatud Ekey, F. L. ja Klippel, D., lk 874 (need autorid on seisukohal, et artikli 7 lõikes 1 osutatud
         erinevad keeldumispõhjused on paralleelsed ja samaväärsed. Need ei ole alluvusseoses ega üksteisest sõltuvad. Need ka ei kattu;
         tegemist on pigem iseseisvate keeldumispõhjustega, nii et taotluse rahuldamata jätmiseks piisab ühest nendest põhjustest).
      
      31 –	Eespool viidatud Eisenführ, G. ja Schennen, D., lk 91 ja eespool viidatud Ekey, F. L. ja Klippel, D., lk 878.
      
      32 –	Eespool viidatud Ekey, F. L. ja Klippel, D. rõhutavad lk 875, et määruses peetakse lõpuks kõiki absoluutseid keeldumispõhjuseid
         samaväärseks. Määruses eitatakse seega selgelt veel väga levinud arvamust, mille kohaselt võib ainsaks keeldumispõhjuseks
         olla eristusvõime puudumine ja teised põhjused on ainult selle kohaldamisjuhud.
      
      33 – 	„Artikkel 6 [absoluutsed keeldumispõhjused]
      
      	1. Ei registreerita […] märke, millel ei ole eristusvõimet, eelkõige:
      	a) kaubamärke, mis koosnevad ainult sellistest märkidest või tähistest, mis tähistavad kaubanduses sorti, kvaliteeti, kvantiteeti,
         otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu või kaupade tootmise või teenuste pakkumise aega või muid kauba või teenuse omadusi”
         (EÜT 1980 C 351, lk 5).
      
      34 –	Ströbele, P., („Keine Ruhe auf fremden Matratzen, Zur markenrechtlichen Schutzfähigkeit fremdsprachiger beschreibender
         Angaben”, MarkenR, 2006, lk 434) selgitab, et teiste hulgas Saksamaa delegatsiooni algatusel muudeti tekstieelnõu, mis nägi ette, et keeldumispõhjus
         on eristusvõime puudumine ja et kirjeldav iseloom on vaid üks selle näide, selliselt, et selles tehakse vahet eristusvõimeta
         kaubamärkidel ja kirjeldavatel kaubamärkidel.
      
      35 –	Eespool viidatud Eisenführ, G. ja Schennen, D., lk 86.
      
      36 –	Süstemaatilise tõlgendamise seisukohast tuleneb nii määruse artikli 7 lõike 1 sisemisest ülesehitusest kui ka välisest
         ülesehitusest, et need on kaks erinevat kriteeriumi. Väline ülesehitus – see tähendab teksti ülesehitus – näitab selgelt,
         et punktid b ja c on kaks eraldi lõiget. Sisemise ülesehituse, see tähendab teksti sisulise korralduse kohaselt on nende kahe
         lõike eesmärgid erinevad (sisemise ja välise süsteemi mõistete kohta vt Heck, P., „Das Problem der Rechtsgewinnung, Gesetzauslegung
         und Interessenjurisprudenz”, Begriffsbildung und Interessenjurisprudenz), Verlag Gehlen, Berlin, Zürich, 1968, lk 188 ja 189.
      
      37 –	Vt eespool.
      
      38 –	Kohtujurist Ruiz-Jarabo Colomer märgib eespool viidatud kohtuasjas DKV vs. Siseturu Ühtlustamise Amet 14. mail 2002 tehtud ettepaneku punktis 40, et „[…] minu arvates on eelistatav, et ühenduse kohus
         oleks keeldumispõhjuste kvalifitseerimisel sama range nagu registreerimisasutus. Kõik artikli 7 lõike 1 punktides b, c ja
         d nimetatud registreerimistingimused, mis nõuavad, et märk oleks vaadeldavaid tooteid või teenuseid eristav ning et see ei
         oleks neid tooteid ja teenuseid kirjeldav ega nende suhtes üldine, on üksteisest sõltumatud ja nõuavad eraldi uurimist. See
         ei takista, et praktikas võiks samade märkide suhtes sageli olla kohaldatavad enam kui ühes punktis sätestatud tingimused.
         Seega on täiesti kirjeldav märk üldjuhul ilma eristusvõimeta punkti b tähenduses”.
      
      39 –	Eespool viidatud kohtuostsus, punkt 36.
      
      40 –	Kohtujuristi 2. juuli 2005. aasta ettepaneku punktid 80 ja 81: „[m]a leian, et Esimese Astme Kohus on vaidlustatud kohtuotsuse
         punktis 43 antud hinnangu alusel, mille kohaselt „seda kaubamärki võib tavapäraselt kaubanduses kasutada registreerimistaotlusega
         hõlmatud kaupade ja teenuste esitlemisel”, valesti tõlgendanud ka määruse artikli 7 lõike 1 punkti b, järeldades, et käsitletaval
         tähisel puudub eristusvõime. […] Ma asun seisukohale, et vaidlustatud kohtuotsuses esinevad needsamad õiguslikud vead nagu
         eespool viidatud kohtuotsuses SAT.1 vs. Siseturu Ühtlustamise Amet (SAT.2). Seega teen ma ettepaneku, et Euroopa Kohus teeks sellest samasugused järeldused nagu eespool
         viidatud kohtuotsuses SAT.1 vs. Siseturu Ühtlustamise Amet ja teeks otsuse vaidlustatud kohtuotsus tühistada”.
      
      41 –	Vt ka kohtujurist Sharpstoni 14. detsembri 2006. aasta ettepanek eespool viidatud kohtuasjas Celltech, punktid 23 ja 24.
      
      42 –	Eespool viidatud kohtuotsus, punktid 61–63: „[…] tuvastades, kas taotletav kaubamärk kuulub nimetatud määruse artikli 7
         lõike 1 punkti b kohaldamisalasse, on Esimese Astme Kohus vaidlustatud kohtuotsuse punktides 23, 34, 41 ja 43 pidanud esmajoones
         oluliseks asjaolu, et nimetatud kaubamärk võib olla kaubanduses tavakasutuses. […] Sellegipoolest tuleb asuda samale seisukohale
         nagu Euroopa Kohus eespool viidatud kohtuotsuses SAT.1 vs. Siseturu Ühtlustamise Amet, punkt 36, nimelt on see tingimus asjakohane määruse artikli 7 lõike 1 punkti c puhul, kuid selle
         alusel ei saa tõlgendada sama sätte punkti b. […] Järelikult on põhjendatud etteheide, mille kohaselt Esimese Astme Kohus
         on kasutanud tingimust, mis on asjakohane mitte nimetatud määruse artikli 7 lõike 1 punkti b, vaid sama sätte punkti c kohaldamisel.”
      
      43 –	Eespool viidatud kohtuostsus, punkt 63.
      
      44 –	Eespool viidatud kohtuostsus DKV vs. Siseturu Ühtlustamise Amet (EKL 2002, lk I‑7561, punkt 29).
      
      45 –	Kohtuotsus SAT.1 vs. Siseturu Ühtlustamise Amet, punkt 26. Selle vajaduse direktiivi 89/104/EMÜ artikli 3 lõike 1 punkti b raames kehtestas Euroopa
         Kohus kõigepealt 6. mai 2003. aasta otsuses kohtuasjas C‑104/01: Libertel (EKL 2003, lk I‑3793, punkt 60).
      
      46 –	Eelkõige 11. novembri 2004. . aasta otsus liidetud kohtuasjades C‑186/02 P ja C‑188/02 P: Ramondín jt vs. komisjon (EKL 2006, lk I‑10653, punkt 60) ja eespool viidatud kohtuostsus: Storck vs. Siseturu Ühtlustamise Amet, punkt 61 ja eespool viidatud kohtuotsus Siseturu Ühtlustamise Amet vs. Celltech, punkt 21.