CELEX: 62004TJ0423
Language: sk
Date: 2005-10-05
Title: Rozsudok Súdu prvého stupňa (štvrtá komora) z 5. októbra 2005.#Bunker & BKR, SL proti Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (ochranné známky a vzory) (ÚHVT).#Vec T-423/04.

Vec T‑423/04
      Bunker & BKR, SL
      proti
      Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT)
      „Ochranná známka Spoločenstva – Námietka – Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva obsahujúcej slovný prvok ‚B.K.R.‘ – Skoršia slovná národná ochranná známka BK RODS – Pravdepodobnosť zámeny – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94“
      Rozsudok Súdu prvého stupňa (štvrtá komora) z 5. októbra 2005 
      Abstrakt rozsudku
      Ochranná známka Spoločenstva – Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Spoločenstva – Relatívne dôvody zamietnutia – Námietka
            majiteľa zhodnej alebo podobnej skoršej ochrannej známky zapísanej pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby – Pravdepodobnosť
            zámeny so skoršou ochrannou známkou – Obrazová ochranná známka obsahujúca slovný prvok „B.K.R“ a slovná ochranná známka BK
            RODS
      [Nariadenie Rady č. 40/94, článok 8 ods. 1 písm. b)]
      Pre priemerného rakúskeho spotrebiteľa neexistuje pravdepodobnosť zámeny v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94
         o ochrannej známke spoločenstva medzi obrazovým označením obsahujúcim slovný prvok „B.K.R.“, ktorého zápis ako ochrannej známky
         Spoločenstva je požadovaný pre: „Oblečenie pre ženy, mužov a deti; opasky; obuv (s výnimkou ortopedickej obuvi) a pokrývky
         hlavy“, patriace do triedy 25 v zmysle Niceskej dohody, a slovnou ochrannou známkou BK RODS, zapísanou skôr v Rakúsku pre
         určité tovary patriace do rovnakej triedy, keďže v rámci celkového posúdenia predmetných ochranných známok sú vizuálne, fonetické
         a koncepčné rozdiely kolidujúcich označení napriek zhodnosti označovaných tovarov dostatočné na zabránenie tomu, aby podobnosti
         medzi kolidujúcimi označeniami viedli k pravdepodobnosti zámeny u priemerného spotrebiteľa.
      
      (pozri body 76, 77)
      
ROZSUDOK SÚDU PRVÉHO STUPŇA (štvrtá komora)
      z 5. októbra 2005 (*)
      
      „Ochranná známka Spoločenstva – Námietka – Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva obsahujúcej slovný prvok ‚B.K.R.‘ – Skoršia slovná národná ochranná známka BK RODS – Pravdepodobnosť zámeny – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94“
      Vo veci T‑423/04,
      Bunker & BKR, SL,  so sídlom v Almanse (Španielsko), v zastúpení: J. Astiz Suárez, advokát,
      
      žalobca,
      proti
      Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), v zastúpení: J. García Murillo, splnomocnená zástupkyňa,
      
      žalovanému,
      ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Súdom prvého stupňa:
      Marine Stock Ltd,  so sídlom v Tortole, Britské panenské ostrovy (Spojené kráľovstvo), v zastúpení: M. de Justo Bailey, advokát,
      
      ktorej predmetom je žaloba proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT z 30. júna 2004 (vec R 0458/2002-4), týkajúcemu
         sa námietkového konania medzi Bunker & BKR, SL a Marine Stock Ltd,
      
      SÚD PRVÉHO STUPŇA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV (štvrtá komora),
      
      v zložení: predseda komory H. Legal, sudcovia P. Lindh a V. Vadapalas,
      tajomník: J. Palacio González, hlavný referent,
      so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Súdu prvého stupňa 8. októbra 2004,
      so zreteľom na žalobcov list podaný do kancelárie Súdu prvého stupňa 15. novembra 2004, v zmysle ktorého požaduje najmä, aby
         bol žalovaný zaviazaný na náhradu trov konania podľa článku 87 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa,
      
      so zreteľom na vyjadrenie k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 3. februára 2005,
      so zreteľom na vyjadrenie vedľajšieho účastníka konania k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 21. januára 2005,
      po pojednávaní z 11. mája 2005,
      vyhlásil tento
      Rozsudok
       Okolnosti predchádzajúce sporu
      1       Žalobca podal 16. októbra 1997 na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) prihlášku ochrannej
         známky Spoločenstva podľa nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11,
         1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146) v znení zmien a doplnení.
      
      2       Ochranná známka, ktorej zápis sa požadoval, je obrazové označenie reprodukované nižšie:
      
         
      3       Výrobky a služby uvedené v prihláške patria do tried 18, 25 a 39 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov
         a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a zodpovedajú pre každú z tried tomuto opisu:
      
      –       trieda 18: „Koža a imitácie kože a výrobky vyrobené z týchto materiálov, ktoré nie sú zaradené v iných triedach; koža zvierat,
         usne; cestovné kufre a tašky; dáždniky, slnečníky a vychádzkové palice; biče, popruhy a sedlárske výrobky“,
      
      –       trieda 25: „Oblečenie pre ženy, mužov a deti; opasky; obuv (s výnimkou ortopedickej obuvi) a pokrývky hlavy“,
      –       trieda 39: „Doprava, balenie a uskladnenie oblečenia pre ženy, mužov a deti, opaskov, obuvi (s výnimkou ortopedickej obuvi)
         a pokrývok hlavy“.
      
      4       Uvedená prihláška ochrannej známky bola zverejnená 31. augusta 1998 vo Vestníku ochranných známok Spoločenstva č.  66/98.
      
      5       Dňa 30. novembra 1998 Jack Schwartz Shoes, Inc. (teraz Marine Stock Ltd, ďalej len „vedľajší účastník konania“), podal námietku
         proti zápisu prihlasovaného označenia ako ochrannej známky.
      
      6       Námietka smerovala proti zápisu prihlasovaného označenia pre všetky tovary a služby uvedené v prihláške a zakladala sa na
         skorších ochranných známkach týkajúcich sa určitých tovarov patriacich do triedy 25, medzi nimi na rakúskej slovnej ochrannej
         známke BK RODS.
      
      7       Na podporu svojej námietky vedľajší účastník konania uvádzal relatívne dôvody zamietnutia uvedené v článku 8 ods. 1 písm. a)
         a b) nariadenia č. 40/94 v znení zmien a doplnení a článku 8 ods. 4 a 5 predmetného nariadenia.
      
      8       Rozhodnutím z 27. marca 2002 námietkové oddelenie ÚHVT vyhovelo námietke, pokiaľ ide o tovary patriace do triedy 25, domnievajúc
         sa, že existuje pravdepodobnosť zámeny medzi prihlasovaným označením a rakúskou ochrannou známkou BK RODS, keďže celkové porovnanie
         predmetných označení ukazovalo, že tieto označenia sú podobné z vizuálneho a fonetického hľadiska. Námietkové oddelenie zamietlo
         námietku, pokiaľ ide o tovary a služby patriace do tried 18 a 39.
      
      9       Dňa 24. mája 2002 žalobca podal odvolanie proti tomuto rozhodnutiu.
      10     Rozhodnutím z 30. júna 2004 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) odvolací senát zamietol odvolanie a zaviazal žalobcu na náhradu
         trov konania. Domnieval sa, že s ohľadom na zhodnosť a podobnosť tovarov patriacich do triedy 25 uvádzaných v prihláške ochrannej
         známky a chránených skoršou ochrannou známkou vedľajšieho účastníka konania, ako aj na existenciu určitého stupňa vizuálnej
         a fonetickej podobnosti medzi predmetnými označeniami existovala zo strany rakúskej verejnosti pravdepodobnosť zámeny medzi
         týmito ochrannými známkami v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94. Čo sa týka okolnosti uvádzanej žalobcom,
         podľa ktorej námietkové oddelenie porovnávalo prihlasované označenie iba s rakúskou ochrannou známkou BK RODS, odvolací senát
         poznamenal, že keďže existuje pravdepodobnosť zámeny medzi týmito dvomi ochrannými známkami, predmetné oddelenie nebolo povinné
         skúmať iné ochranné známky vedľajšieho účastníka konania.
      
       Návrhy účastníkov konania
      11     Žalobca navrhuje, aby Súd prvého stupňa:
      –       zmenil napadnuté rozhodnutie, pokiaľ ide o podobnosť predmetných označení a tovarov, a rozhodol, že je potrebné zamietnuť
         námietku a vyhovieť prihláške ochrannej známky pre všetky tovary, pre ktoré je prihlasovaná,
      
      –       subsidiárne zrušil napadnuté rozhodnutie s cieľom, aby námietkové oddelenie pristúpilo k správnemu porovnaniu predmetných
         označení, berúc do úvahy vizuálne a fonetické rozdiely medzi slovnými prvkami prihlasovanej ochrannej známky a skoršej ochrannej
         známky, ako aj neexistenciu pravdepodobnosti asociácie u spotrebiteľov.
      
      12     ÚHVT navrhuje, aby Súd prvého stupňa:
      –       zamietol žalobu,
      –       zaviazal žalobcu na náhradu trov konania.
      13     Vedľajší účastník konania navrhuje, aby Súd prvého stupňa:
      –       zamietol žalobu,
      –       potvrdil napadnuté rozhodnutie a zamietol prihlášku ochrannej známky žalobcu pre tovary patriace do triedy 25,
      –       zamietol prihlášku ochrannej známky žalobcu pre tovary a služby patriace do tried 18 a 39.
       Právny stav
       O prípustnosti
       O prípustnosti prvej časti žalobného návrhu žalobcu, ktorá smeruje k tomu, aby sa vyhovelo jeho prihláške
      14     ÚHVT sa odvoláva na neprípustnosť žiadosti žalobcu smerujúcej k tomu, aby Súd prvého stupňa vyhovel jeho prihláške.
      15     V prvej časti svojho žalobného návrhu žalobca žiada, aby Súd prvého stupňa najmä uložil ÚHVT vyhovieť jeho prihláške. Podľa
         článku 63 ods. 6 nariadenia č. 40/94 je ÚHVT povinný prijať opatrenia nevyhnutné na dosiahnutie súladu s rozsudkom sudcu Spoločenstva.
         Z tohto dôvodu neprislúcha Súdu prvého stupňa adresovať ÚHVT príkaz. Je na ÚHVT, aby vyvodil dôsledky z výroku a odôvodnenia
         tohto rozsudku [rozsudky Súdu prvého stupňa z 8. júla 1999, Procter & Gamble/ÚHVT (BABY-DRY), T‑163/98, Zb. s. II‑2383, bod 53;
         z 31. januára 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/ÚHVT (Giroform), T‑331/99, Zb. s. II‑433, bod 33; z 27. februára 2002,
         Eurocool Logistik/ÚHVT (EUROCOOL), T‑34/00, Zb. s. II‑683, bod 12, a z 23. októbra 2002, Institut für Lernsysteme/ÚHVT – Educational
         Services (ELS), T‑388/00, Zb. s. II‑4301, bod 19].
      
      16     Z toho vyplýva, že prvá časť žalobného návrhu žalobcu smerujúca k tomu, aby Súd prvého stupňa uložil ÚHVT pristúpiť k zápisu
         prihlasovaného označenia, je neprípustná.
      
       O prípustnosti tretej časti návrhu vedľajšieho účastníka konania
      17     V rámci svojich návrhov podľa článku 134 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa vedľajší účastník konania žiada, aby
         Súd prvého stupňa zamietol prihlášku žalobcu pre tovary a služby patriace do tried 18 a 39. Podľa neho existuje v podstate
         pravdepodobnosť zámeny medzi kolidujúcimi označeniami, tak čo sa týka tovarov patriacich do triedy 25, ako aj tovarov a služieb
         patriacich do tried 18 a 39, s ohľadom na úzky vzťah doplnkovosti existujúci medzi tovarmi patriacimi do triedy 25 a službami
         patriacimi do triedy 39, ako aj na podobnosť tovarov patriacich do tried 25 a 18.
      
      18     Na pojednávaní žalobca a ÚHVT namietali neprípustnosť tejto časti návrhu z dôvodu, že odvolací senát neskúmal otázku správnosti
         posúdenia námietkového oddelenia týkajúceho sa prihlášky žalobcu pre tovary a služby patriace do tried 18 a 39.
      
      19     Podľa článku 135 ods. 4 rokovacieho poriadku účastníci konania nemôžu svojimi vyjadreniami meniť predmet konania pred odvolacím
         senátom.
      
      20     V prejednávanej veci teda námietkové oddelenie vo svojom rozhodnutí z 27. marca 2002 zamietlo námietku vedľajšieho účastníka
         konania týkajúcu sa tovarov a služieb patriacich do tried 18 a 39 a vedľajší účastník konania vôbec nenamietal voči tomuto
         posúdeniu námietkového oddelenia pred odvolacím senátom.
      
      21     Pretože vedľajší účastník konania mení svojou treťou časťou návrhu predmet konania pred odvolacím senátom, je potrebné túto
         časť odmietnuť ako neprípustnú [pozri v tomto zmysle rozsudok Súdu prvého stupňa z 31. januára 2001, Sunrider/ÚHVT (VITALITE),
         T‑24/00, Zb. s. II‑449, bod 13].
      
      22     Z toho vyplýva, že tretia časť návrhu vedľajšieho účastníka konania musí byť odmietnutá ako neprípustná.
       O veci samej
       Tvrdenia účastníkov konania
      23     Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza jediný žalobný dôvod založený na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.
      24     Žalobca poukazuje na zásady vyvodené Súdnym dvorom a Súdom prvého stupňa, týkajúce sa posúdenia pravdepodobnosti zámeny [rozsudok
         Súdneho dvora z 11. novembra 1997, SABEL, C‑251/95, Zb. s. I‑6191, bod 22, a rozsudok Súdu prvého stupňa z 23. októbra 2002,
         Oberhauser/ÚHVT – Petit Liberto (Fifties), T‑104/01, Zb. s. II‑4359, bod 26].
      
      25     Čo sa týka priemerného spotrebiteľa, ktorého úroveň pozornosti sa môže meniť v závislosti od kategórie predmetných tovarov
         alebo služieb (rozsudok Súdneho dvora z 22. júna 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Zb. s. I‑3819, bod 26), žalobca
         tvrdí, že v prejednávanej veci, keďže skoršia ochranná známka bola rakúska, je relevantným územím na účely analýzy pravdepodobnosti
         zámeny Rakúsko, ktorého občania, a konkrétnejšie mladá populácia, poznajú anglický jazyk. Mládež je okrem toho veľmi vnímavá,
         pokiaľ ide o označenia identifikujúce oblečenie alebo obuv.
      
      26     Žalobca pripomína, že celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny musí byť, čo sa týka vizuálnej, fonetickej alebo koncepčnej
         podobnosti predmetných ochranných známok, založené na celkovom dojme, ktorý vytvárajú, berúc do úvahy najmä ich rozlišujúce
         a dominantné prvky (rozsudky SABEL, už citovaný, bod 23, a Lloyd Schuhfabrik Meyer, už citovaný, bod 25). V prejednávanej
         veci sa slovná časť prihlasovaného označenia neobmedzuje na prvok „B.K.R.“, pretože výrazy „boots & shoes“ a „made in Spain“
         sa jasne ukazujú v hornej a dolnej časti tohto označenia. Okrem toho, súhrn týchto slovných prvkov by bol umiestnený uprostred
         kosoštvorcového obrazca, ktorý by ich zahŕňal a individualizoval. Tento obrazec predstavoval dva navzájom sa prekrývajúce
         kosoštvorce na čiernom podklade okamžite priťahujúcom pozornosť a vizuálne vytvárajúcom prihlasované označenie.
      
      27     Naopak, ochranná známka vedľajšieho účastníka konania predstavovala dva odlišné prvky, a to písmená „bk“ a výraz „rods“, ktorého
         význam v angličtine, a to „tyč“ alebo „palica“, je rakúskym spotrebiteľom zrozumiteľný. Vizuálne písmená „bk“ vytvárajú špecifickú
         jednotku alebo dopĺňajú slovo „rods“, ktoré chýba v označení, ktorého zápis sa požaduje.
      
      28     Z tohto dôvodu je vizuálny dojem vytváraný skoršou slovnou ochrannou známkou úplne odlišný od dojmu vytváraného prihlasovaným
         označením. Tieto odlišnosti sú spotrebiteľmi ľahko postrehnuteľné a okrem toho je výslovnosť týchto dvoch označení odlišná.
      
      29     Žalobca poznamenáva, že na účel určenia, či existuje pravdepodobnosť zámeny alebo asociácie medzi dvomi ochrannými známkami,
         je potrebné vychádzať z kontextu, v ktorom sa s nimi spotrebitelia stretávajú, a analyzovať informáciu, ktorú skutočne bezprostredne
         a následne získavajú. Obraz zachovávaný v pamäti môže byť nedokonalý a bolo by možné, že by základné prvky označenia neboli
         všetky zapamätané. V prejednávanej veci obrazový aspekt prihlasovaného označenia bezpečne vyniká v celku, ktorý vytvára. Za
         predpokladu, že by táto ochranná známka bola pripojená na oblečenie alebo obuv, pozornosť spotrebiteľa by pritiahli najprv
         kosoštvorce, potom písmená napísané uprostred týchto kosoštvorcov. Naopak, čo sa týka skoršej ochrannej známky, základným
         slovným prvkom je výraz „rods“, ktorý je pútavejší a originálnejší ako samotné dve písmená abecedy.
      
      30     Prítomnosť troch písmen spoločných pre kolidujúce označenia by nebola dostatočná na to, aby si ich spotrebiteľ spájal. V skutočnosti
         výraz „rods“ spojený s písmenami „b“ a „k“ nefiguruje v prihlasovanej ochrannej známke a dve kolidujúce označenia nemajú rovnakú
         grafiku. Boli by preto vizuálne odlišné. Žalobca dodáva, že v prípade, keď rozlišovacia spôsobilosť pochádza z grafického
         znázornenia ochrannej známky, tie ochranné známky, ktoré nevykazujú dodatočné prvky, sú menej rozlišujúce a požívajú obmedzenú
         ochranu. V tomto kontexte rozdiely medzi označeniami tvoriacimi tieto ochranné známky nadobúdajú väčší význam.
      
      31     Žalobca poznamenáva, čo sa týka podmienok uvádzania predmetných výrobkov na trh, že keďže vizuálne vnímanie kolidujúcich označení
         obvykle predchádza aktu kúpy, má vizuálny aspekt v prejednávanej veci väčší význam pri celkovom posúdení pravdepodobnosti
         zámeny. V dôsledku toho, keďže na relevantnom území sú predmetné označenia vizuálne a foneticky odlišné, neexistuje medzi
         nimi vrátane tovarov patriacich do triedy 25 pravdepodobnosť zámeny.
      
      32     ÚHVT a vedľajší účastník konania pripomínajú zásadu vyvodenú Súdnym dvorom a Súdom prvého stupňa týkajúcu sa pravdepodobnosti
         zámeny (rozsudky Súdneho dvora SABEL, už citovaný, body 22 a 23; z 29. septembra 1998, Canon, C‑39/97, Zb. s. I‑5507, body
         16, 17 a 29, a Lloyd Schuhfabrik Meyer, už citovaný, body 17 až 19 a 25).
      
      33     Po prvé, čo sa týka porovnania tovarov, ÚHVT a vedľajší účastník konania tvrdia, že žalobca nenamieta posúdenie námietkového
         oddelenia, ktoré si osvojil odvolací senát a podľa ktorého medzi tovarmi označovanými skoršou ochrannou známkou a tovarmi
         triedy 25, pre ktoré požaduje zápis svojho označenia, existuje zhoda alebo veľká podobnosť.
      
      34     Po druhé, čo sa týka porovnania označení, ÚHVT poznamenáva, že z dôvodov hospodárnosti konania námietkové oddelenie a potom
         odvolací senát pristúpili k porovnaniu prihlasovanej ochrannej známky s jedinou skoršou rakúskou ochrannou známkou BK RODS
         a nie s každou z národných ochranných známok uvádzaných vedľajším účastníkom konania v jeho námietke. Príslušnou skupinou
         verejnosti je teda rakúska verejnosť nakupujúca oblečenie a obuv.
      
      35     Čo sa týka označenia, ktorého zápis sa požaduje, ÚHVT podporovaný vedľajším účastníkom konania poznamenáva, že z vizuálneho
         hľadiska slovný prvok „B.K.R.“ z dôvodu svojej veľkosti a svojho umiestnenia v označení bude prvkom, ktorý bude rozhodujúcim
         spôsobom priťahovať pozornosť príslušnej skupiny verejnosti, keďže obrazový prvok tvorený jednoduchým geometrickým obrazcom
         sa v predmetnom odvetví často používa ako etiketa.
      
      36     Na jednej strane sa teda podľa ÚHVT a vedľajšieho účastníka konania kombinácia písmen „bkr“ prihlasovaného označenia nachádza
         rovnako v úvodnej časti skoršej ochrannej známky, keď písmeno „r“ vystupuje na treťom mieste ako prvé písmeno výrazu „rods“.
         Okrem toho, podľa vedľajšieho účastníka konania a ÚHVT, sú písmená „bkr“ oddelené bodkami, čo bude príslušnú skupinu verejnosti
         navádzať na myšlienku, že ide o skratku vytvorenú skrátením dlhšieho označenia.
      
      37     Na druhej strane, podľa ÚHVT a vedľajšieho účastníka konania, slovné prvky „boots & shoes“ a „made in Spain“ majú z dôvodu
         ich veľkosti v celkovom vizuálnom dojme vytváranom prihlasovaným označením iba druhotnú úlohu. Okrem toho, keďže sú tieto
         prvky opisné a nemôžu byť samostatne zapísané, nemožno ich vnímať ako dominantné prvky tohto označenia. Vedľajší účastník
         konania v tejto súvislosti spresňuje, že existuje približne 2 970 internetových stránok obsahujúcich spolu súhrn týchto pojmov
         a že žalobca v prihláške nepreukázal výlučnú držbu týchto pojmov.
      
      38     Čo sa týka kosoštvorcového obrazca zahŕňajúceho dominantný prvok prihlasovanej ochrannej známky, hoci je to prvok, ktorý je
         potrebné brať do úvahy v jej celkovom vizuálnom dojme, nemá z dôvodu svojej jednoduchosti a častého používania vysokú rozlišovaciu
         spôsobilosť.
      
      39     V dôsledku toho s ohľadom na podobnosť medzi dominantným prvkom prihlasovaného označenia a skorším označením ÚHVT a vedľajší
         účastník konania zastávajú názor, že medzi týmito označeniami existuje vizuálna podobnosť.
      
      40     Foneticky sa skoršia ochranná známka na relevantnom území podľa ÚHVT a vedľajšieho účastníka konania vyslovuje ako „bé-ka-rods“,
         respektíve „bé-ka-érods“, a prihlasovaná ochranná známka sa vyslovuje „bé-ka-er“. Iné slovné prvky prihlasovanej ochrannej
         známky z dôvodu ich veľkosti a ich umiestnenia nemôžu byť príslušnou skupinou verejnosti vyslovené a v každom prípade, aj
         za predpokladu, že by vyslovené boli, neboli by relevantné z dôvodov uvedených v bode 38 vyššie. Predmetné označenia majú
         teda trojslabičnú štruktúru, prvé dve slabiky sú spoločné a písmeno „r“ je pre vyslovovanie poslednej slabiky rozhodujúce.
         Vedľajší účastník konania z toho vyvodzuje, že kolidujúce označenia sú foneticky veľmi podobné, a ÚHVT zastáva názor, že odvolací
         senát sa dôvodne domnieval, že predmetné označenia vykazujú fonetickú podobnosť.
      
      41     Koncepčne podľa ÚHVT ani skoršia ochranná známka, ani dominantný prvok prihlasovanej ochrannej známky nemajú na relevantnom
         území koncepčný obsah. V rozpore s tvrdením žalobcu nie je výraz „rods“ skoršej ochrannej známky časťou bežnej anglickej slovnej
         zásoby spontánne rozpoznateľnej rakúskymi spotrebiteľmi predmetných tovarov. Slovné prvky „boots & shoes“ a „made in Spain“
         prihlasovanej ochrannej známky sú naopak v predmetnom odvetví častými výrazmi a sú rakúskymi spotrebiteľmi ľahko pochopiteľné
         ako opisujúce predmetný tovar a jeho geografický pôvod.
      
      42     Podľa vedľajšieho účastníka konania slovný prvok „B.K.R.“ spoločný obom kolidujúcim označeniam nemá pre priemerného spotrebiteľa
         osobitný význam, a preto koncepčná podobnosť týchto označení sa musí považovať za veľmi výraznú.
      
      43     Po tretie, čo sa týka posúdenia pravdepodobnosti zámeny, ÚHVT opätovne poukazuje na zásady vyvodené sudcom Spoločenstva (pozri
         bod 32 vyššie) a v tomto kontexte pripomína, že keďže si spotrebiteľ uchováva nedokonalý obraz ochrannej známky, má jej dominantný
         prvok v porovnaní s inými prvkami, ktoré ju tvoria, v celkovom dojme vytváranom ochrannou známkou osobitnú dôležitosť. ÚHVT
         v tomto smere opakuje svoje tvrdenia v prospech dominantnej povahy slovného prvku „B.K.R.“ v prihlasovanej ochrannej známke.
      
      44     Okrem toho, s cieľom skúmania pravdepodobnosti zámeny sa musí brať do úvahy úroveň pozornosti spotrebiteľa, ktorá sa mení
         v závislosti od kategórie predmetných tovarov a služieb. V tomto smere ÚHVT pripúšťa, pokiaľ ide o predmetné tovary, prevažujúcu
         úlohu celkového vizuálneho dojmu pri porovnávaní predmetných označení a trvá na ich vizuálnej podobnosti napriek prítomnosti
         obrazového prvku iba v prihlasovanom označení.
      
      45     ÚHVT rovnako konštatuje, že v odvetví oblečenia môže mať rovnaká ochranná známka rôzne konfigurácie podľa typu tovaru, na
         ktorom sa nachádza. Nemožno tiež vylúčiť, že by príslušná skupina verejnosti, vidiac slovný prvok „B.K.R.“, zastávala názor,
         že ide o skratku dlhšieho označenia, ako je BK RODS, a považovala prihlasované označenie za označenie charakterizujúce osobitnú
         kolekciu tovarov majiteľa skoršej ochrannej známky.
      
      46     Okrem toho, hoci je nutné pripustiť, že spotrebiteľ, keď kupuje mimoriadne drahé oblečenie, venuje v prvom rade pozornosť
         výberu ochrannej známky, nemožno z toho vyvodiť, že pokiaľ ide o predmetné odvetvie, prejavuje verejnosť osobitnú pozornosť
         pri nákupe predmetných tovarov [rozsudok Súdu prvého stupňa zo 6. októbra 2004, New Look/ÚHVT – Naulover (NLSPORT, NLJEANS,
         NLACTIVE a NLCollection), T‑117/03 až T‑119/03 a T‑171/03, Zb. s. II‑3471, bod 43]. Na pojednávaní v tejto súvislosti ÚHVT
         tvrdil, že sa nemožno domnievať, že predmetné tovary sú špecificky určené pre mladú verejnosť, ako to tvrdí žalobca.
      
      47     S prihliadnutím na tieto skutočnosti a s ohľadom na zásadu nezávislosti, podľa ktorej malá podobnosť medzi označeniami môže
         byť kompenzovaná vysokou mierou zhody alebo podobnosti medzi tovarmi, ÚHVT zastáva názor, že odvolací senát sa nedopustil
         omylu odôvodňujúceho zrušenie napadnutého rozhodnutia.
      
      48     Vedľajší účastník konania sa domnieva, že miera podobnosti medzi predmetnými tovarmi alebo službami je kompenzovaná vysokou
         mierou podobnosti medzi predmetnými označeniami. Vnímajúc tovary alebo služby označené kolidujúcimi označeniami by priemerný
         spotrebiteľ priamo pochopil, že tieto pochádzajú od jedného podniku alebo od podnikov, ktoré sú ekonomicky prepojené, a predpokladal
         by, že tieto podniky sa rozhodli spočiatku používať zapísanú ochrannú známku BK RODS a potom jej derivát „B.K.R.“.
      
       Posúdenie Súdom prvého stupňa
      49     Podľa článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 na základe námietky majiteľa skoršej ochrannej známky, ochranná známka,
         o zápis ktorej sa žiada, nebude zapísaná, ak kvôli jej zhodnosti alebo podobnosti so skoršou ochrannou známkou a zhodnosti
         alebo podobnosti tovarov alebo služieb na ktoré sa vzťahujú tieto ochranné známky, existuje pravdepodobnosť zámeny zo strany
         verejnosti, pokiaľ ide o územie, na ktorom je skoršia ochranná známka chránená. Pravdepodobnosť zámeny zahŕňa aj pravdepodobnosť
         asociácie so skoršou ochrannou známkou.
      
      50     Okrem toho, podľa článku 8 ods. 2 písm. a) bodu ii) nariadenia č. 40/94 pod pojmom „skoršie ochranné známky“ je potrebné rozumieť
         ochranné známky zapísané v členskom štáte s dátumom podania prihlášky, ktorý je skorší ako dátum podania prihlášky ochrannej
         známky Spoločenstva.
      
      51     Podľa ustálenej judikatúry pravdepodobnosť zámeny predstavuje pravdepodobnosť, že sa verejnosť môže domnievať, že predmetné
         výrobky alebo služby pochádzajú od jedného podniku alebo prípadne od podnikov, ktoré sú ekonomicky prepojené.
      
      52     Podľa tejto judikatúry sa musí pravdepodobnosť zámeny posudzovať celkovo podľa toho, ako vníma príslušná skupina verejnosti
         označenia a predmetné tovary alebo služby, so zohľadnením všetkých rozhodujúcich okolností prejednávanej veci, najmä vzájomnej
         závislosti medzi podobnosťou označení a podobnosťou označených tovarov alebo služieb [pozri rozsudky Súdu prvého stupňa z 9. júla
         2003, Laboratorios RTB/ÚHVT – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Zb. s. II‑2821, body 30 až 33 a tam
         citovanú judikatúru, a zo 16. marca 2005, L’Oréal/ÚHVT – Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, Zb. s. II‑949, bod 57].
      
      –       O príslušnej skupine verejnosti
      53     Medzi účastníkmi konania nie je sporné, že skoršia slovná ochranná známka vedľajšieho účastníka konania, BK RODS, jediná relevantná
         v tomto konaní, je zapísaná v Rakúsku, ktoré tak predstavuje relevantné územie na účel uplatnenia článku 8 ods. 1 písm. b)
         nariadenia č. 40/94.
      
      54     Je rovnako potrebné domnievať sa podľa vzoru odvolacieho senátu, že keďže tovary patriace do triedy 25 sú tovarmi bežnej spotreby,
         je príslušnou skupinou verejnosti priemerný spotrebiteľ považovaný za riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného
         [pozri v tomto zmysle rozsudky Súdu prvého stupňa Fifties, už citovaný, bod 29; zo 14. októbra 2003, Phillips-Van Heusen/ÚHVT
         – Pash Textilvertrieb a Einzelhandel (BASS), T‑292/01, Zb. s. II‑4335, bod 43, a NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE a NLCollection,
         už citovaný, bod 25]. V tomto smere napriek tvrdeniam žalobcu neumožňuje žiadny dôkaz domnievať sa, že predmetné tovary sú
         konkrétnejšie určené mladej verejnosti.
      
      55     Za týchto okolností je na účel celkového posúdenia pravdepodobnosti zámeny potrebné brať do úvahy hľadisko príslušnej skupiny
         verejnosti tvorenej priemernými rakúskymi spotrebiteľmi.
      
      –       O podobnosti tovarov
      56     Keďže účastníci konania nenapádali úvahu odvolacieho senátu, podľa ktorej sú tovary označené kolidujúcimi ochrannými známkami
         zhodné alebo veľmi podobné, je potrebné prijať záver, že predmetné tovary sú zhodné alebo veľmi podobné.
      
      –       O podobnosti označení
      57     Podľa ustálenej judikatúry musí byť posúdenie pravdepodobnosti zámeny, pokiaľ ide o vizuálnu, fonetickú alebo koncepčnú podobnosť
         predmetných označení, založené na celkovom dojme, ktorý vytvárajú, berúc do úvahy najmä ich rozlišujúce a dominantné prvky
         [rozsudky Súdu prvého stupňa BASS, už citovaný, bod 47 a tam citovaná judikatúra, a z 9. marca 2005, Osotspa/ÚHVT – Distribution
         & Marketing (Hai), T‑33/03, Zb. s. II‑763, bod 47]. Spotrebiteľ má iba zriedka možnosť vykonať priame porovnanie rozličných
         ochranných známok, ale musí sa spoliehať na nedokonalý obraz, ktorý si uchováva v pamäti. Vo všeobecnosti sú to dominantné
         a rozlišujúce charakteristiky označenia, ktoré sú najľahšie zapamätateľné. Preto potreba posúdenia celkového dojmu vytváraného
         označením nevylučuje skúmanie každej z jeho zložiek s cieľom určenia dominantných prvkov [pozri rozsudok Súdu prvého stupňa
         z 1. marca 2005, Fusco/ÚHVT – Fusco International (ENZO FUSCO), T‑185/03, Zb. s. II‑715, bod 46 a tam citovanú judikatúru].
      
      58     V prejednávanej veci z vizuálneho hľadiska odvolací senát v napadnutom rozhodnutí zastával názor, že dominantný prvok prihlasovaného
         označenia sa skladal z troch písmen „bkr“, keďže slovné prvky „boots“, „shoes“ a „made in Spain“ boli z dôvodov ich rozmeru
         menej významné. Odvolací senát sa domnieval, že dominantný prvok tohto označenia preberá prvé dve písmená skoršej ochrannej
         známky a pridáva k nim písmeno „r“, prvé písmeno slova „rods“ skoršej ochrannej známky. Okrem toho skutočnosť, že tri písmená
         prihlasovaného označenia sú oddelené bodkami navádza k záveru, že ide o skratku (bod 16 napadnutého rozhodnutia). Odvolací
         senát z toho vyvodzoval, že kolidujúce označenia sú vizuálne podobné.
      
      59     V tomto smere je nutné hneď na úvod konštatovať, že ÚHVT dospel k správnemu názoru, že z vizuálneho hľadiska je dominantným
         prvkom prihlasovanej ochrannej známky „B.K.R.“ z dôvodu jeho veľkosti, umiestnenia v označení a zvýraznenej povahy. Nakoniec,
         podľa judikatúry, keďže priemerný spotrebiteľ obvykle vníma ochrannú známku ako celok a nepristupuje k skúmaniu jej rozličných
         detailov, sú to vo všeobecnosti dominantné a rozlišujúce charakteristiky označenia, ktoré sú najľahšie zapamätateľné (pozri
         rozsudok NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE a NLCollection, už citovaný, bod 39 a tam citovanú judikatúru).
      
      60     Čo sa týka tvrdenia žalobcu, podľa ktorého prihlasovaná ochranná známka obsahuje rovnako slovné prvky „boots“, „shoes“ a „made
         in Spain“, je potrebné konštatovať, že tieto prvky sú z dôvodu ich veľkosti a ich umiestnenia vizuálne menej dôležité ako
         prvok „B.K.R.“. Okrem toho, ako to tvrdí ÚHVT, tieto pojmy sú vo vzťahu k predmetným odevným výrobkom a k ich geografickému
         pôvodu opisné. Tieto slovné prvky teda v prihlasovanom označení zaberajú druhotné miesto, a sú preto vo vzťahu k dominantnému
         slovnému prvku „B.K.R.“ akcesorické.
      
      61     Čo sa týka obrazových prvkov prihlasovanej ochrannej známky, a to dvoch kosoštvorcov prekrývajúcich sa navzájom na čiernom
         podklade, je potrebné poznamenať, že žalobca nenapádal tvrdenie ÚHVT, podľa ktorého sa tento kosoštvorcový tvar často používa
         a nemá tak vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť. Tieto obrazové prvky sú teda rovnako vo vzťahu k dominantnému prvku prihlasovanej
         ochrannej známky akcesorické.
      
      62     Naopak, čo sa týka porovnania dominantného prvku prihlasovanej ochrannej známky „B.K.R.“ a skoršej ochrannej známky BK RODS,
         je potrebné konštatovať, že prítomnosť troch písmen spoločných pre tieto dve označenia nie je povahy dávajúcej im vizuálnu
         podobnosť.
      
      63     Po prvé, hoci je pravda, že písmená „b“ a „k“ sú spoločné obom predmetným označeniam a že ich umiestnenie v záhlaví oboch
         označení ovplyvňuje ich vizuálne vnímanie, prítomnosť písmena „r“ v oboch označeniach ich nerobí podobnými. Nemožno konštatovať,
         že písmeno „r“ figurujúce v slovnom prvku „rods“ skoršej ochrannej známky príslušná skupina verejnosti vníma oddelene od ďalších
         troch písmen tohto slova („ods“), ako to okrem toho ÚHVT uznal na pojednávaní v odpovedi na otázku Súdu prvého stupňa. Slovný
         prvok „rods“ sa musí teda považovať za celok a nie za slovo zložené z rozličných písmen, medzi nimi písmena „r“. Preto sa
         ÚHVT mylne domnieval, že predmetné dve označenia majú z vizuálneho hľadiska spoločnú kombináciu písmen „bkr“.
      
      64     Okrem toho, slovný prvok „rods“ skoršej ochrannej známky hneď na úvod pritiahne pozornosť spotrebiteľa, keďže na rozdiel od
         spojených písmen „b“ a „k“, ktoré mu predchádzajú, tvorí tento slovný prvok slovo.
      
      65     Nakoniec, hoci je dominantný slovný prvok prihlasovanej ochrannej známky jedinečný, skoršia ochranná známka je zložená z dvoch
         prvkov, z ktorých slovný prvok „rods“ je dlhší ako prvok „bk“. V tomto smere nie je možné poprieť, že rozdielna dĺžka predmetných
         označení zdôrazňuje ich rozdielnosť.
      
      66     Po druhé, v rozpore s tvrdením ÚHVT nemožno konštatovať, že prítomnosť bodky za každým z písmen tvoriacich dominantný prvok
         prihlasovanej ochrannej známky prispieva k podobnosti oboch predmetných označení z vizuálneho hľadiska. Hoci je pravda, že
         prítomnosť týchto troch bodiek môže nabádať spotrebiteľa predmetných výrobkov k tomu, aby prihlasovanú ochrannú známku považoval
         za skratku, toto označenie sa nemôže vnímať ako skratka BK RODS. Za tohto predpokladu by iba písmeno „r“ prihlasovaného označenia
         mohlo byť iniciálkou slova „rods“ skoršej ochrannej známky, písmená „b“ a „k“ predmetného označenia by nemohli byť iniciálkami
         slov tvoriacich skoršiu ochrannú známku.
      
      67     Po tretie, nakoniec je pri celkovom vizuálnom posudzovaní predmetných označení potrebné zdôrazniť celkovú povahu prihlasovanej
         ochrannej známky, ktorá je zmiešaným označením zloženým nielen z dominantných a akcesorických slovných prvkov (pozri body
         59 a 60 vyššie), ale tiež z obrazových prvkov (pozri bod 61 vyššie). Prítomnosť obrazových prvkov v prihlasovanej ochrannej
         známke, konkrétne rámovania vo forme kosoštvorca a osobitnej typografie dominantného slovného prvku „B.K.R.“, hoci akcesorických
         vo vzťahu k dominantnému prvku tejto ochrannej známky, smeruje v rámci celkového vizuálneho posúdenia kolidujúcich označení
         k zvýšeniu rozdielu medzi nimi. V tomto smere s prihliadnutím na prítomnosť iných prvkov v každom z kolidujúcich označení
         skutočnosť, že tieto dve označenia majú spoločné písmená „b“ a „k“, nemá rozhodujúci dosah na vizuálne porovnávanie.
      
      68     Z vyššie uvedeného vyplýva, že odvolací senát nemohol s ohľadom na mylné úvahy uvedené v bode 16 napadnutého rozhodnutia dôvodne
         prijať záver, že predmetné označenia posudzované celkovo vykazujú vizuálnu podobnosť.
      
      69     Z fonetického hľadiska sa odvolací senát domnieval, že skoršie označenie a dominantný prvok prihlasovaného označenia sú podobné,
         berúc do úvahy zhodu prvých troch písmen týchto dvoch označení (bod 17 napadnutého rozhodnutia). Podľa ÚHVT skoršia ochranná
         známka sa na relevantnom území vyslovuje „bé‑ka-rods“ a podľa vedľajšieho účastníka konania „bé-ka-erods“. Čo sa týka označenia,
         ktorého zápis sa požaduje, adekvátna výslovnosť je podľa oboch týchto účastníkov konania „bé-ka-er“.
      
      70     V prejednávanej veci je relevantné brať do úvahy výslovnosť slova „rods“ priemerným rakúskym spotrebiteľom, hoci toto slovo
         je anglického pôvodu. Výslovnosť cudzojazyčného slova priemerným spotrebiteľom možno s istotou určiť iba s ťažkosťami [rozsudok
         Súdu prvého stupňa z 1. februára 2005, SPAG/ÚHVT – Dann a Backer (HOOLIGAN), T‑57/03, Zb. s. II‑287, bod 58]. Dokonca za predpokladu,
         že by sa slovo „rods“ vnímalo ako cudzie a že by jeho význam bol priemernému spotrebiteľovi známy, jeho výslovnosť by nemusela
         byť výslovnosťou jazyka pôvodu. Správna výslovnosť podľa jazyka pôvodu predpokladá nielen znalosť tejto výslovnosti, ale rovnako
         schopnosť vysloviť predmetné slovo so správnym prízvukom. V prejednávanej veci v rozpore s tým, čo tvrdí žalobca, slovo „rods“,
         ktoré znamená „tyč“ alebo „palica“, vykazuje technickú povahu brániacu tomu, aby sa konštatovalo, že priemerný rakúsky spotrebiteľ
         nevyhnutne pozná jeho význam.
      
      71     Je teda potrebné brať do úvahy výslovnosť skoršej ochrannej známky v rakúskej nemčine, a to „bé-ka-rods“, keď „d“ je akcentovaným
         písmenom v slove „rods“.
      
      72     V tomto smere tvrdenie ÚHVT a vedľajšieho účastníka konania, podľa ktorého dve predmetné označenia sú foneticky podobné, keďže
         tri prvé písmená týchto označení sú rovnaké, musí byť odmietnuté. Iba písmená „b“ a „k“ sú spoločné pre obe predmetné označenia.
         Nemožno sa domnievať, že písmeno „r“ prihlasovanej ochrannej známky vyslovované „er“ a slovo „rods“ zložené z dvoch slabík
         a vyslovované „rodds“ vykazujú fonetickú podobu. Preto ÚHVT nemal dôvod konštatovať, že dominantný prvok prihlasovanej ochrannej
         známky („B.K.R.“) je z fonetického hľadiska včlenený do skoršej ochrannej známky.
      
      73     Z toho vyplýva, že odvolací senát nemohol s prihliadnutím na mylnú povahu posúdenia uvedeného v bode 17 napadnutého rozhodnutia
         dôvodne prijať záver, že existuje fonetická podobnosť medzi dvomi kolidujúcimi označeniami.
      
      74     Z koncepčného hľadiska odvolací senát v bode 19 napadnutého rozhodnutia potvrdil bez toho, aby to žalobca napádal, že neexistuje
         jasná koncepčná podobnosť medzi predmetnými označeniami.
      
      75     V konečnom dôsledku v rozpore s tvrdením vedľajšieho účastníka konania, keďže dominantný slovný prvok prihlasovaného označenia,
         a to „B.K.R.“, a BK RODS nemajú pre príslušnú skupinu verejnosti v odvetví oblečenia význam, nie je porovnanie kolidujúcich
         označení z koncepčného hľadiska relevantné [pozri v tomto zmysle rozsudky Súdu prvého stupňa z 9. apríla 2003, Durferrit/ÚHVT
         – Kolene (NU-TRIDE), T‑224/01, Zb. s. II‑1589, bod 48, a zo 17. marca 2004, El Corte Inglés/ÚHVT – González Cabello a Iberia
         Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 a T‑184/02, Zb. s. II‑965, bod 93].
      
      –       O pravdepodobnosti zámeny
      76     V rámci celkového posúdenia predmetných ochranných známok sú vizuálne, fonetické a koncepčné rozdiely kolidujúcich označení
         napriek zhodnosti označovaných tovarov dostatočné na zabránenie tomu, aby podobnosti medzi kolidujúcimi označeniami viedli
         k pravdepodobnosti zámeny u priemerného spotrebiteľa [rozsudok Súdu prvého stupňa z 12. októbra 2004, Aventis CropScience/ÚHVT
         – BASF (CARPO), T‑35/03, neuverejnený v Zbierke, bod 29].
      
      77     V prejednávanej veci napriek určitým podobnostiam medzi kolidujúcimi označeniami je potrebné v rámci celkového posúdenia pravdepodobnosti
         zámeny brať do úvahy všetky skutočnosti uvedené v bodoch 59 až 75 vyššie. Odvolací senát teda mylne konštatoval, že kolidujúce
         označenia vykazujú vizuálnu a fonetickú podobnosť, a pri neexistencii koncepčnej podobnosti nemožno konštatovať, že medzi
         nimi existuje celková podobnosť. Za týchto okolností napriek zhodnosti predmetných tovarov neexistuje pravdepodobnosť zámeny
         medzi kolidujúcimi označeniami.
      
      78     Je teda potrebné vyhovieť jedinému žalobnému dôvodu založenému na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 bez
         toho, aby bolo potrebné skúmať v rámci posudzovania pravdepodobnosti zámeny tvrdenie žalobcu týkajúce sa dôležitosti vizuálnej
         podobnosti kolidujúcich označení (pozri bod 30 vyššie).
      
      79     V rámci tohto žalobného návrhu žalobca žiada prioritne zmenu napadnutého rozhodnutia. Iste, článok 63 ods. 3 nariadenia č. 40/94
         predvída možnosť zmeny. Napriek tomu je táto možnosť v zásade obmedzená na situácie, v ktorých je vec v stave umožňujúcom
         rozhodnúť [rozsudok Súdu prvého stupňa z 8. júla 2004, MFE Marienfelde/ÚHVT (HIPOVITON), T‑334/01, Zb. s. II‑2787, bod 63].
         V prejednávanej veci však tomu tak nie je, pretože odvolací senát bral pri svojom skúmaní do úvahy iba jednu zo skorších ochranných
         známok uvádzaných na podporu námietky a nerozhodol o súhrne ustanovení nariadenia č. 40/94, ktorých sa vedľajší účastník konania
         dovolával.
      
      80     Preto je potrebné zrušiť napadnuté rozhodnutie.
       O trovách
      81     Podľa článku 87 ods. 2 rokovacieho poriadku účastník konania, ktorý nemal vo veci úspech, je povinný nahradiť trovy konania,
         ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Podľa článku 87 ods. 4 tretieho pododseku rokovacieho poriadku môže Súd prvého stupňa
         nariadiť, že vedľajší účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.
      
      82     V prejednávanej veci ÚHVT a vedľajší účastník konania nemali vo veci úspech, keďže je potrebné zrušiť napadnuté rozhodnutie
         v súlade so žalobcovým návrhom.
      
      83     Žalobca navrhol zaviazať žalovaného na náhradu trov konania v liste kancelárii Súdu prvého stupňa z 15. novembra 2004.
      84     Čo sa týka námietky neprípustnosti vznesenej zo strany ÚHVT týkajúcej sa tohto návrhu, z ustálenej judikatúry vyplýva, že
         skutočnosť, že v konaní úspešný účastník podal tento návrh až na pojednávaní, nebráni tomu, aby sa jeho návrhu vyhovelo (rozsudok
         Súdneho dvora z 29. marca 1979, NTN Toyo Bearing a i./Rada, 113/77, Zb. s. 1185, a návrhy, ktoré predniesol generálny advokát
         Warner k tomuto rozsudku, Zb. s. 1212, najmä s. 1274; rozsudky Súdu prvého stupňa z 10. júla 1990, Automec/Komisia, T‑64/89,
         Zb. s. II‑367, bod 79, a zo 17. marca 1993, Moat/Komisia, T‑13/92, Zb. s. II‑287, bod 50). Platí to o to viac v prípade, ak
         je návrh na zaviazanie na náhradu trov konania, ako v prejednávanej veci, zaslaný poštou v priebehu písomnej časti konania.
      
      85     Keďže ÚHVT nemal vo veci úspech, je opodstatnené rozhodnúť, že znáša okrem svojich vlastných trov konania aj trovy konania
         vzniknuté žalobcovi.
      
      86     Čo sa týka vedľajšieho účastníka konania, keďže žalobca nenavrhol, aby bol zaviazaný na náhradu trov konania, znáša svoje
         vlastné trovy konania.
      
      Z týchto dôvodov
      SÚD PRVÉHO STUPŇA (štvrtá komora)
      rozhodol a vyhlásil:
      1.      Rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) z 30. júna
            2004 (vec R 0458/2002-4) sa zrušuje.
      2.      ÚHVT znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania vzniknuté žalobcovi.
      3.      Vedľajší účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.
      
               Legal
            
            
               Lindh
            
            
               Vadapalas
            
         Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 5. októbra 2005.
      
               Tajomník
            
             
            
                     Predseda komory
            
         
               H. Jung
            
             
            
                     H. Legal
            
         * Jazyk konania: španielčina.