CELEX: 62002CC0329
Language: fi
Date: 2004-03-11
Title: Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus Jacobs 11 päivänä maaliskuuta 2004. # SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH vastaan Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV). # Muutoksenhaku - Yhteisön tavaramerkki - Rekisteröinnin ehdottomat hylkäysperusteet - Asetuksen (EY)N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta - Sanamerkki 'SAT. 2'. # Asia C-329/02 P.

JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
      F. G. JACOBS
      11 päivänä maaliskuuta 2004 (1)
      
      Asia C-329/02 P
      SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH
      vastaan
      sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit)
       
       
       
      1.        Tämä on valitus tuomiosta,(2) jossa kumottiin osittain ratkaisu evätä SAT.2:n rekisteröinti yhteisön tavaramerkiksi eri palveluluokkia varten. Asian ratkaisemisen
         kannalta merkitykselliset kysymykset ovat seuraavat: i) pyritäänkö yhteisön tavaramerkkiasetuksen(3) 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa pitämään merkit, joilta puuttuu erottamiskyky, vapaasti jokaisen käytettävissä, ii) miten
         useista osatekijöistä muodostuvan merkin erottamiskyvyn kokonaisarviointi on tehtävä ja iii) miten syrjintäkiellon periaatetta
         on sovellettava, kun tietyn tavaramerkin rekisteröinnin epäämisen väitetään olevan ristiriidassa aikaisemman käytännön kanssa.
      
       Lainsäädäntö
      2.        Tavaramerkkiasetuksen 4 artiklassa säädetään seuraavaa: ”Yhteisön tavaramerkkinä voi olla mikä tahansa merkki, joka voidaan
         esittää graafisesti, erityisesti sanat, henkilönnimet mukaan lukien, kuviot, kirjaimet, numerot taikka tavaroiden tai niiden
         päällyksen muoto, jos sellaisella merkillä voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai
         palveluista.”
      
      3.        Tavaramerkkiasetuksen 7 artiklassa, jonka otsikkona on ”Ehdottomat hylkäysperusteet”, säädetään seuraavaa:
      ”1      Seuraavia merkkejä ei rekisteröidä: 
      a)       merkit, jotka eivät ole 4 artiklan mukaisia; 
      b)       tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky; 
      c)      tavaramerkit, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, joita voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää
         osoittamaan tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden
         valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia; 
      
      d)      tavaramerkit, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, jotka ovat tulleet tavallisiksi yleisessä
         kielenkäytössä tai hyvän kauppatavan mukaan; 
      
      e)      merkit, jotka muodostuvat yksinomaan 
      i)       tavaran luonteenomaisesta muodosta, 
      ii)       teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaran muodosta
      iii)      tavaran arvoon olennaisesti vaikuttavasta muodosta
      − − ”(4)
      
      4.        Tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 3 kohdassa säädetään seuraavaa: ”Edellä 1 kohdan b, c ja d alakohtaa ei sovelleta, jos tavaramerkki
         on käytössä tullut erottamiskykyiseksi niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joille rekisteröintiä haetaan.”
      
       Menettelyn pääpiirteet
      5.        Satelliittitelevisioyhtiö SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH (jäljempänä SAT.1) teki 15.4.1997 sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle
         (tavaramerkit ja mallit; jäljempänä virasto) hakemuksen SAT.2:n rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi useisiin Nizzan
         sopimukseen(5) perustuvan luokituksen luokkiin kuuluvia tavaroita ja luokkiin 35, 38, 41 ja 42 kuuluvia palveluja varten. Otsikkojensa perusteella
         jälkimmäiset luokat kattavat lähinnä seuraavat asiat: mainonta ja liikkeen- tai toimistonjohto; tietoliikenne; opetus, koulutus,
         ajanviete, urheilu- ja kulttuuritoiminnot sekä palvelut, joita ei ole luokiteltu muihin luokkiin. Hakemus koski kunkin otsikon
         alle kuuluvien palvelujen yksityiskohtaista luetteloa. Tutkija hylkäsi hakemuksen kaikkien mainittujen palvelujen osalta ”siltä
         osin kuin kyseiset palvelut viittaavat satelliitteihin tai satelliittien välityksellä nähtävään televisioon laajassa merkityksessä”.
         Toinen valituslautakunta hylkäsi SAT.1:n tätä ratkaisua koskevan valituksen sikäli kuin se koski luokkiin 38, 41 ja 42 kuuluvia
         palveluja katsoen lähinnä, että merkki on kuvaileva ja että se ei ole erottamiskykyinen, joten siihen sovelletaan sekä tavaramerkkiasetuksen
         7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa että sen c alakohtaa.
      
      6.        SAT.1 nosti seuraavaksi kanteen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa, ja tämä tuomioistuin kumosi valituslautakunnan
         ratkaisun sikäli kuin se ei ollut lausunut kantajan väitteistä, jotka koskivat luokkaan 35 kuuluvia palveluja,(6) ja sikäli kuin ratkaisu koski tiettyjä hakemuksessa mainittuja palvelutyyppejä, jotka eivät liity satelliittilähetyksiin.(7)
      
      7.        Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin myös hyväksyi kaikkien asiaankuuluvien palvelujen osalta tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan
         1 kohdan c alakohtaa koskevan kantajan väitteen: se katsoi, että yhdistelmä SAT.2 ei ole yksinomaan kuvaileva kyseisessä säännöksessä
         tarkoitetulla tavalla.(8)
      
      8.        Se kuitenkin hylkäsi kanteen kaikkien niiden mainittujen palvelujen osalta, jotka ”liittyvät satelliitin välityksellä tapahtuvaan
         lähettämiseen”, koska SAT.2 ei ole 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla erottamiskykyinen kyseisten palvelujen
         osalta, vaikka se ei olekaan kuvaileva. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin päätyi tähän lopputulokseen päättelemällä seuraavasti.(9)
      
      9.        Tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan b−e alakohdan ehdottomilla hylkäysperusteilla pyritään siihen yleisen edun mukaiseen
         tavoitteeseen, jonka mukaan näissä alakohdissa tarkoitettujen merkkien on oltava vapaasti jokaisen käytettävissä. Näin ollen
         7 artiklan 1 kohdan b alakohta kattaa erityisesti tavaramerkit, joita käytetään tai joita voidaan käyttää tavanomaisesti elinkeinotoiminnassa
         kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen esittämiseen. Erottamiskykyä on arvioitava ottamalla huomioon sekä kyseiset tavarat
         tai palvelut että se, miten kohdeyleisö ymmärtää tavaramerkin. Tässä asiassa kohdeyleisönä on elokuva- ja media-alan asiantuntijat
         tai keskivertokuluttajat kulloinkin kyseessä olevasta palvelutyypistä riippuen.
      
      10.      Koska SAT.2 on yhdistelmämerkki, sitä on tarkasteltava kokonaisuutena sen erottamiskykyä arvioitaessa. Kutakin osatekijää
         voidaan kuitenkin tutkia vuoron perään. On ensinnäkin osoitettu, että SAT on tavallinen saksan ja englannin kielessä käytetty
         lyhenne, jolla osoitetaan useimpien kyseessä olevien palvelujen ominaisuutta (yhteys satelliittilähetyksiin). Se ei näin ollen
         ole erottamiskykyinen näiden palvelujen osalta. Seuraavaksi 2:n kaltaisia numeroita käytetään tavanomaisesti elinkeinotoiminnassa
         kyseessä olevien palvelujen esittämiseen, minkä vuoksi ne eivät ole tässä suhteessa erottamiskykyisiä. Lopuksi ”.” on osatekijä,
         jota käytetään tavanomaisesti elinkeinotoiminnassa kaikenlaisten tavaroiden ja palvelujen esittämiseen. Kokonaisuutena SAT.2
         muodostuu näin ollen sellaisten osatekijöiden yhdistelmästä, joista kutakin voidaan käyttää tavanomaisesti elinkeinotoiminnassa
         kyseessä olevien palvelujen esittämiseen, minkä vuoksi se ei ole erottamiskykyinen niiden osalta.
      
      11.      Sen perusteella, että yhdistelmämerkki muodostuu yksinomaan osatekijöistä, jotka eivät ole erottamiskykyisiä, on yleisesti
         ottaen perusteltua päätellä, että sitä voidaan myös kokonaisuutena tarkasteltuna käyttää tavanomaisesti elinkeinotoiminnassa
         kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen esittämiseen. Tämä päätelmä on kumottavissa ainoastaan, jos on olemassa − tässä
         asiassa puuttuvaa − näyttöä siitä, että yhdistelmämerkki on enemmän kuin sen muodostavien osatekijöiden summa.
      
      12.      SAT.1:n jäljellä olevan sen kanneperusteen osalta, jossa väitettiin, että yhdenvertaisen kohtelun periaatetta oli loukattu,
         koska virasto oli poikennut numeroista ja kirjaimista muodostuvia tavaramerkkejä koskevista omista aikaisemmista ratkaisuistaan,
         ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi lähinnä seuraavaa.(10) Jos tietyssä tapauksessa on asianmukaista hyväksyä merkki rekisteröitäväksi ja myöhemmässä samankaltaisessa tapauksessa tehdään
         päinvastainen ratkaisu, jälkimmäinen ratkaisu on kumottava tavaramerkkiasetuksen asiaankuuluvien säännösten rikkomisen vuoksi.
         Syrjintäkiellon periaatteen loukkaamista koskevaan kanneperusteeseen ei voida vedota menestyksekkäästi. Jos merkki toisaalta
         hyväksytään virheellisesti rekisteröitäväksi ja myöhemmässä samankaltaisessa tapauksessa tehdään jälleen päinvastainen ratkaisu,
         ensimmäiseen ratkaisuun ei voida vedota menestyksekkäästi jälkimmäisen ratkaisun kumoamiseksi. Yhdenvertaisen kohtelun periaatteen
         on oltava sopusoinnussa laillisuusperiaatteen kanssa, eikä kukaan voi vedota väitteensä tueksi lainvastaisiin toimiin, jotka
         on toteutettu toisen hyväksi. Kummassakaan tapauksessa myöhemmän ratkaisun kumoamista koskeva peruste ei voi perustua syrjintäkiellon
         periaatteen väitettyyn loukkaamiseen.
      
      13.      SAT.1 väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tulkitsi väärin tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa
         kolmessa suhteessa: se katsoi virheellisesti, että 7 artiklan 1 kohdan b alakohdalla pyritään yleistä etua koskevaan tavoitteeseen
         pitää tietyt merkit vapaasti jokaisen käytettävissä. Kun ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin arvioi SAT.2:n erottamiskykyä,
         se sovelsi arviointiperustetta, joita kyseisessä säännöksessä ei ole eli käytön todennäköisyyttä elinkeinotoiminnassa kyseessä
         olevien tavaroiden esittämiseksi, eikä se näin tehdessään arvioinut koko tavaramerkin erottamiskykyä, vaan tarkasteli yksinomaan
         kutakin osaa erikseen. SAT.1 väittää toissijaisesti, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin sovelsi väärin syrjintäkiellon
         periaatetta katsomalla virheellisesti, että sen kanneperuste koski aikaisempia yksittäisratkaisuja, vaikka kyseessä oli viraston
         vakiintunut käytäntö numeroita ja lyhenteitä sisältävien tavaramerkkien osalta.
      
       Ensisijainen kanneperuste: 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheellinen tulkinta
       Erottamiskyvyn käsite
      14.      Ennen valituksessa esitettyjen nimenomaisten väitteiden tarkastelua saattaa olla hyödyllistä tarkastella lyhyesti tavaramerkkiasetuksen
         7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa käytettyä erottamiskyvyn käsitettä.
      
      15.      Käsite on aiheuttanut jonkin verran vaikeuksia, koska vaikuttaa siltä, että tavaramerkkien, joilta ”puuttuu erottamiskyky”,
         rekisteröintiä koskevalla kiellolla toistetaan eri sanoin 4 artiklassa ja viittauksena 7 artiklan 1 kohdan a alakohdassa oleva
         vaatimus siitä, että tavaramerkillä ”voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista”.
         Onko kyseessä pelkkä toisto vai eroavatko käsitteet toisistaan?
      
      16.      Vaikuttaa siltä, että yksinkertaisin vastaus annetaan 7 artiklan 3 kohdassa, jonka mukaan 7 artiklan 1 kohdan b, c ja d alakohtaa
         − a alakohtaa ei mainita − ei sovelleta, jos tavaramerkki on tullut käytössä erottamiskykyiseksi niiden tavaroiden tai palvelujen
         osalta, joita varten rekisteröintiä on haettu. Tämä huomioon ottaen vaikuttaa järkevältä olettaa, että 4 artiklassa ja 7 artiklan
         1 kohdan a alakohdassa viitataan yleiseen, ehdottomaan ja abstraktiin kykyyn erottaa eri alkuperää olevat tavarat, kun taas
         7 artiklan 1 kohdan b alakohdan on tarkoitettu merkitsevän erottamiskykyä kyseessä olevan tavaraluokan osalta.
      
      17.      Jos tässä asiassa näin ollen haettaisiin erikseen rekisteröintiä kutakin yksittäistekijää varten, voitaisiin katsoa, että
         osatekijällä ”.”, jonka ei itse asiassa ole väitetty olevan erottamiskykyinen, ei ole minkäänlaista erottamiskykyä, kun taas
         SAT:n mahdollista erottamiskykyä olisi arvioitava asiaankuuluvat palvelut huomioon ottaen. Jos näin olisi, edellisen rekisteröinti
         evättäisiin − kaikkien tavaroiden tai palvelujen osalta − sekä 7 artiklan 1 kohdan a että b alakohdan perusteella, kun taas
         jälkimmäistä voitaisiin pitää yksinomaan 7 artiklan 1 kohdan b alakohta huomioon ottaen erottamiskykyisenä tiettyjen tavaroiden
         osalta mutta ei näistä poikkeavien tavaroiden osalta.
      
       7 artiklan 1 kohdan b alakohdan tavoite
       Lausumat
      18.      SAT.1 myöntää, että asiassa Windsurfing Chiemsee(11) annetusta tuomiosta seuraa, että tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdalla pyritään varmistamaan, että jokainen
         voi käyttää vapaasti merkkejä tai merkintöjä, jotka kuvailevat tavaroita tai palveluja, kyseisten tavaroiden tai palvelujen
         yhteydessä. Yhteisöjen tuomioistuin ei ole kuitenkaan milloinkaan katsonut, että 7 artiklan 1 kohdan b alakohdalla pyritään
         samaan tavoitteeseen: se on pikemminkin korostanut, että tavaramerkin perustehtävänä on tehdä ero eri alkuperää olevien tavaroiden
         välillä ja taata vääristymättömän kilpailun järjestelmässä, että kaikki tavarat, jotka on varustettu tavaramerkillä, on tuotettu
         tai jaeltu yhden ja saman, niiden laadusta vastaavan sellaisen yrityksen valvonnassa, jonka on voitava perustaa asiakassuhteensa
         tähän laatuun.(12) Juuri tämä on syynä sille, että merkkejä, jotka eivät ole erottamiskykyisiä, ei voida rekisteröidä tavaramerkeiksi, eikä
         syynä siis ole se, että ne pidettäisiin vapaasti jokaisen käytettävissä.
      
      19.      Virasto väittää, että on selvästi yleisen edun mukaista, että merkkejä, joilta puuttuu erottamiskyky, ei rekisteröidä tavaramerkeiksi.
         Asiassa Canon(13) antamassaan tuomiossa yhteisöjen tuomioistuin korosti, että oikeusvarmuuteen ja hyvään hallintotapaan liittyvistä syistä
         on varmistuttava siitä, ettei sellaisia tavaramerkkejä rekisteröidä, joiden käyttö voitaisiin menestyksekkäästi riitauttaa
         tuomioistuimissa. Merkit, jotka muodostuvat ainoastaan yhdestä tiettyyn joukkoon kuuluvasta tavanomaisessa käytössä olevasta
         osatekijästä, joita ovat esimerkiksi kirjaimet, numerot tai perusvärit, voivat olla vain tietyssä määrin erottamiskykyisiä,
         ja erityisesti numeroiden on oltava käytettävissä määrien osoittamiseksi.
      
       Arviointi
      20.      On todettu, että kutakin rekisteröinnin epäämistä koskevaa perustetta on tulkittava sen taustalla oleva yleinen etu huomioon
         ottaen.(14)
      
      21.      Tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan taustalla oleva etu on se, että ”merkkejä tai ilmauksia, joilla kuvaillaan
         sentyyppisten tavaroiden tai palveluiden ominaisuuksia, joita varten rekisteröintiä haetaan, on jokaisen saatava vapaasti
         käyttää”. Tämä todettiin ensimmäisen kerran tavaramerkkidirektiivin samalla tavoin muotoillun 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan
         osalta asiassa Windsurfing Chiemsee(15) annetussa tuomiossa, ja se vahvisteltiin äskettäin yhdistetyissä asioissa Linde(16) annetussa tuomiossa. Se toistettiin vielä vähemmän aikaa sitten asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan yhteydessä asiassa
         Doublemint(17) annetussa tuomiossa.
      
      22.      Ei ole vaikeaa ymmärtää, miksi näin on. Jos yhdelle elinkeinonharjoittajalle annettaisiin yksinoikeus sanaan, jota voidaan
         käyttää osoittamaan tavaran ominaisuuksia, tälle annettaisiin perusteeton etu niihin kilpailijoihin nähden, joilla on oikeutettu
         intressi siihen, että ne voivat käyttää sanaa kuvailevasti.
      
      23.      Tätä päättelyä voidaan soveltaa myös 7 artiklan 1 kohdan d ja e alakohtaan, kun kyseessä ovat ensinnäkin sanat, joita on alettu
         käyttää tavanomaisesti tavarasta, ja toiseksi muodot, jotka liittyvät jollain tavalla läheisesti sen luonteeseen.(18)
      
      24.      En kuitenkaan katso, että tätä päättelyä voidaan siirtää varauksetta 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Ei ole olemassa ilmeistä
         syytä, jonka vuoksi merkkejä, jotka eivät yksinkertaisesti ole lainkaan erottamiskykyisiä − vaikka tämä erottamiskyvyn puuttuminen
         ei ole ehdoton vaan liittyy yksinomaan kyseessä oleviin tavaroihin ja palveluihin − olisi pidettävä vapaasti jokaisen käytettävissä,
         jos merkeillä itsellään ei myös ole läheistä ja erityisesti c−e alakohdassa täsmennetyn kaltaista yhteyttä asianomaisiin tavaroihin.
         Pelkästään se, että merkki on erottamiskyvytön, ei merkitse tällaista yhteyttä.
      
      25.      On totta, että yhteisöjen tuomioistuin katsoi asiassa Libertel,(19) joka koski sitä, voidaanko väri itsessään rekisteröidä tavaramerkiksi, ja jossa tulkittiin tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan
         1 kohdan b alakohtaa (joka vastaa asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa), että arvioitaessa erottamiskykyä, joka tietyllä
         värillä voi tavaramerkkinä käytettynä olla, on tarpeen ottaa huomioon yleinen etu olla rajoittamatta aiheettomasti sentyyppisiä
         tavaroita tai palveluja, joita varten rekisteröintiä on haettu, tarjoavien muiden elinkeinonharjoittajien mahdollisuutta käyttää
         värejä.
      
      26.      Tämä etu ei kuitenkaan vastaa 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan taustalla olevaa etua. Asiassa Libertel annetussa tuomiossa
         ei puhuta merkkien pitämisessä ”vapaasti jokaisen käytettävissä”, vaan pikemminkin niiden käyttömahdollisuuden ”tarpeettomasta
         rajoittamisesta”. Tämä tehdään lisäksi tarkasteltaessa erityisesti merkkejä, joita on olemassa vain tietty määrä, koska niiden
         värien lukumäärä, jotka keskivertokuluttaja kykenee erottamaan, on rajallinen.(20) Käsiteltävänä olevassa asiassa todennäköisyys siihen, että tällainen kuluttaja voi pitää erottamiskykyisenä numeroita, joita
         on sentään paljon enemmän kuin värejä, vaikuttaa merkitykselliseltä.
      
      27.      On pidettävä mielessä, että (jos valkoista ja mustaa pidetään väreinä) on mahdotonta kuvitella visuaalista tavaramerkkiä,
         tavaran ulkoasua tai visuaalista mainontaa, jossa ei käytetä ainakin yhtä ja ylivoimaisessa enemmistössä tapauksista ainakin
         kahta väriä olemassa olevasta rajallisesta valikoimasta, kun taas muiden lukumäärältään rajallisten tekijöiden, joita ovat
         esimerkiksi numerot tai välimerkit, mahdollinen käyttäminen on valintakysymys. Värin itsensä rekisteröinti tiettyyn kyseisenväriseen
         malliin tai muotoon verrattuna voidaan rinnastaa numeroiden alalle siirrettynä esimerkkinä minkä tahansa kaksinaisuutta koskevan
         ilmaisun rekisteröintiin (2, II, ii, kaksi, kakkonen, pari, kaksonen, tupla jne. ja niiden muunkieliset vastineet) nimenomaisen
         numeron 2 vastakohtana.
      
      28.      Valituksenalaisen tuomion 36 kohdassa oleva toteamus, jonka mukaan 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa pyritään pitämään siinä
         tarkoitetut merkit vapaasti jokaisen käytettävissä, on näin ollen huomattavasti kattavampi kuin mikä mielestäni on lain oikea
         tulkinta. Vaikka tämä toteamus ei ehkä ole itsessään ratkaiseva, se on todennäköisesti vaikuttanut SAT.2:n rekisteröitävyyden
         lopulliseen arviointiin. On väistämätöntä, että testiä, jolla pyritään pitämään merkit vapaasti jokaisen käytettävissä, sovelletaan
         ankarammin kuin testiä, jolla pyritään pelkästään siihen, että muuntyyppisten merkkien, joiden valikoima on rajallinen, käyttömahdollisuutta
         ei rajoiteta tarpeettomasti. 
      
       Tavaramerkin kokonaisarviointi
       Lausumat
      29.      SAT.1 väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen olisi pitänyt tarkastella sitä, kykeneekö kohdeyleisö erottamaan
         SAT.2:n perusteella sillä varustetut palvelut palveluista, joilla on eri kaupallinen alkuperä. Sen toteamisella, että SAT
         on tavallinen lyhennelmä satelliitille ja että ”.”:tä ja 2:ta käytetään tavanomaisesti elinkeinotoiminnassa tällaisten palvelujen
         esittämiseen, ei ole merkitystä tämän osalta. Se, voidaanko osatekijää käyttää tällä tavoin, ei ole 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan
         vaan 7 artiklan 1 kohdan c tai e alakohdan mukainen arviointiperuste. Kyseistä 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa ei ole tarkoitettu
         jäännösperusteeksi sellaisten merkkien rekisteröinnin epäämiseksi, jotka eivät ole yksinomaan kuvailevia.
      
      30.      Kuluttajan yleiskäsityksellä on myös merkitystä, koska kuluttaja ei arvioi tavaramerkkiä sen muodostaviin osatekijöihin saakka.
         Kun SAT.2:ta tarkastellaan kokonaisuutena, se ei kuvaile kyseessä olevia palvelutyyppejä, vaan se on helposti muistettavissa
         oleva kekseliäs ilmaisu ja sillä voidaan näin ollen erottaa tavarat niiden alkuperän mukaan. SAT.1 mainitsee asiassa Baby-Dry
         annetun tuomion(21) siltä osalta, että kekseliäät sanat, jotka eivät ole kuvailevia, voivat olla erottamiskykyisiä.
      
      31.      Virasto toteaa, että SAT.2 ei ole kokonaisuudessaan kuvaileva, joten sen rekisteröintiä ei voida evätä 7 artiklan 1 kohdan
         c alakohdan perusteella, mutta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tekemien tosiseikkoja koskevien toteamusten, joita
         ei voida riitauttaa muutoksenhaun yhteydessä, perusteella se sisältää osatekijän SAT, joka on kuvaileva (ja jolta näin ollen
         puuttuu erottamiskyky), ja osatekijän 2, joka ei ole kuvaileva eikä erottamiskykyinen (osatekijää ”.” ei tarvitse ottaa huomioon).
         Kutakin tavaramerkkiä on epäilemättä arvioitava kokonaisuutena, ja merkitystä on sillä, kyetäänkö tavaramerkillä erottamaan
         tavarat niiden alkuperän mukaan. Pelkästään lisäämällä kuvailevaan osatekijään erottamiskyvytön osatekijä ei kuitenkaan voida
         luoda tavaramerkkiä, joka on kokonaisuudessaan erottamiskykyinen, ellei yhdistämistä toteuteta siten, että lopputuloksena
         on kokonaisuus, joka on enemmän kuin sen muodostavien osatekijöiden summa, mistä ei ole kysymys tässä asiassa.
      
      32.      Viraston mukaan SAT.1:n päätelmä, jonka mukaan merkit, jotka eivät ole kuvailevia, ovat välttämättä erottamiskykyisiä, on
         epälooginen ja virheellinen. Tällainen päättely merkitsisi sitä, että 7 artiklan 1 kohdan b alakohta menettäisi itsenäisen
         soveltamisalansa. Lisäksi 7 artiklan 1 kohdan c alakohta ei kata yksinomaan 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamisalaan
         kuuluvien tilanteiden osajoukkoa. Asiassa Baby-Dry annetusta tuomiosta ei saada tukea SAT.1:n näkemykselle, koska se koskee
         kahden kuvailevan osatekijän kekseliään ja lauseopillisesti epätavallisen yhdistelmän kuvailevuutta eikä erottamiskykyä, joka
         perustuu erottamiskyvyttömän osatekijän liittämiseen kuvailevaan osatekijään. ”Havaittavan eron”(22) kriteeriä ei joka tapauksessa voida täyttää lisäämällä numeron tai vaikkapa kursiivin kaltainen arkipäiväinen tekijä.
      
       Arviointi
      33.      Valituksenalaisen tuomion 39 kohdassa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi seuraavaa: ”Yhdistelmämerkin erottamiskykyä
         arvioitaessa on paikallaan tarkastella sitä kokonaisuutena. Tämä ei kuitenkaan ole ristiriidassa sen kanssa, että tavaramerkin
         eri osatekijöitä tarkastellaan peräkkäin.”
      
      34.      Se katsoi tämän jälkeen 41−47 kohdassa, että SAT ”kuvaa erästä useimpien kyseisten palvelujen ominaisuutta, joka voidaan kohdeyleisössä
         ottaa huomioon valintoja tehtäessä, eli sitä, että kyseiset palvelut liittyvät satelliitin välityksellä tapahtuvaan lähettämiseen”,
         minkä vuoksi se ei ole erottamiskykyinen näiden palvelujen osalta, kun taas osatekijöitä 2 ja ”.” käytetään tavanomaisesti
         elinkeinotoiminnassa tällaisten palvelujen esittämiseen, minkä vuoksi ne eivät ole erottamiskykyisiä tällaisten palvelujen
         osalta.
      
      35.      Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi 49 ja 50 kohdassa seuraavaa:
      ”Sen perusteella, että yhdistelmämerkki muodostuu vain sellaisista osatekijöistä, joilta puuttuu erottamiskyky, voidaan päätellä,
         että myös tätä tavaramerkkiä kokonaisuutena tarkasteltuna voidaan elinkeinotoiminnassa tavanomaisesti käyttää kuvailemaan
         asianomaisia tavaroita tai palveluja. Tällainen päätelmä voi osoittautua virheelliseksi vain siinä tapauksessa, että konkreettiset
         seikat, kuten muun muassa se tapa, jolla eri osatekijät on yhdistetty, osoittavat, että yhdistelmämerkki on enemmän kuin sen
         muodostavien osatekijöiden summa. Nyt esillä olevassa tapauksessa tällaisia seikkoja ei kuitenkaan näyttäisi olevan olemassa.
         − − ei ole merkitystä sillä kantajan väitteellä, jonka mukaan tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettu merkki kokonaisuutena tarkastellen
         sisältää mielikuvituksellisen osatekijän.”
      
      36.      Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin päätteli näin ollen, että SAT.2 ei ole erottamiskykyinen niiden asiaankuuluvien tavaroiden
         osalta, jotka ”liittyvät satelliitin välityksellä tapahtuvaan lähettämiseen”.
      
      37.      SAT.1 moittii lähinnä kahta seikkaa tässä päättelyssä: yksittäisten osatekijöiden SAT ja 2 arviointia sekä tavaramerkin kokonaisarviointia.
      38.      Näitä moitteita tarkasteltaessa on todettava, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi asianmukaisesti, että 7 artiklan
         1 kohdan b alakohtaan perustuvan arvioinnin on koskettava koko tavaramerkkiä. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tavaramerkkejä
         on yleisesti ottaen arvioitava sen yleisvaikutelman perusteella, jonka asianomainen kuluttaja niistä saa, koska vaikka kuluttajan
         katsotaan olevan tavanomaisen valistunut ja tarkkaavainen, hän ”yleensä käsittää tavaramerkin kokonaisuutena eikä ryhdy tutkimaan
         sen erilaisia yksityiskohtia”.(23)
      
      39.      Kyseisen yleisarvioinnin välivaiheena voi kuitenkin olla hyödyllistä tarkastella tavaramerkin kutakin osatekijää vuorollaan,
         eikä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta voida moittia siitä, että se teki näin.
      
      40.      Kun on kyse osatekijän SAT tarkastelusta, en kykene havaitsemaan virhettä päätelmässä, jonka perusolettamuksena on, että SAT
         kuvailee satelliitin välityksellä tapahtuvaan lähettämiseen liittyviä palveluja, ja jonka mukaan siltä myös puuttuu erottamiskyky
         näiden samojen tavaroiden osalta. Vaikka 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa vahvistetaan eri perusteet rekisteröinnin
         epäämiselle, niiden kattamien eri tilanteiden välillä on tiettyä päällekkäisyyttä, ja sanalta, jota voidaan käyttää elinkeinotoiminnassa
         osoittamaan tavaran ominaisuuksia, todennäköisesti puuttuu erottamiskyky kyseisen tavaran osalta.(24) Tässä yhteydessä tämä päätelmä on ilmeisen asianmukainen.
      
      41.      Osatekijän 2 tarkastelun osalta valittajan kritiikki on mielestäni vaikuttavampi. Valittaja väittää, että ensimmäisen oikeusasteen
         tuomioistuin otti käyttöön uuden kriteerin, jota ei esiinny 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa, kun se totesi, että ”numeroita
         yleensäkin ja erityisesti numeroa 2 käytetään elinkeinotoiminnassa tavanomaisesti kuvaamaan kyseisiä palveluja”, minkä vuoksi
         niiltä puuttuu erottamiskyky näiden osalta.(25)
      
      42.      Tämä päätelmä todellakin on mielestäni virheellinen. Vaikka kuvailevalta osatekijältä, jota käytetään tavanomaisesti elinkeinotoiminnassa
         tavaroiden tai palvelujen esittämiseen, hyvin todennäköisesti myös puuttuu erottamiskyky, tätä perustelua ei voida ulottaa
         automaattisesti ei‑kuvaileviin osatekijöihin. Erityisesti numeroita käytetään tavanomaisesti monilla ja erilaisilla aloilla
         − hallinnollisissa lomakkeissa, golfklubeissa ja linja-autoreiteissä vain kolme nimetäkseni − erottamaan tavaroiden tai palvelujen
         ryhmiä,(26) ja ne näyttävät suorittavan tämän tehtävän hyvin. Ei ole olemassa mitään luontaista syytä, jonka vuoksi numeroilla, jotka
         mainitaan nimenomaisesti asetuksen 4 artiklassa olevassa luettelossa, ei olisi myös mahdollista erottaa eri tavarantoimittajien
         tavarat toisistaan. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen omaksumassa näkökannassa yhdistetään
         7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa mainittu erottamiskykyä koskeva kriteeri 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa mainittuun kuvailevuuskriteeriin.
         
      
      43.      Lopuksi ja mikä tärkeintä kunkin osatekijän luonne on joka tapauksessa pelkästään yksi huomioon otettava seikka kokonaisuutta
         arvioitaessa. Äärimmäisenä päätelmänä voitaisiin huomauttaa, että jos katsottaisiin, että kultakin aakkosten kirjaimelta yksittäin
         tarkasteltuna puuttuu erottamiskyky,(27) tästä ei voitaisi tehdä päätelmää väistämättä tällaisista kirjaimista muodostuvan sanamerkin erottamiskyvyn suhteen.
      
      44.      Siitä tosiseikasta, että tavaramerkki muodostuu yksinomaan osatekijöistä, joilta yksittäin tarkasteltuna puuttuu erottamiskyky
         asiaankuuluvien tavaroiden osalta, ei näin ollen voi seurata automaattisesti olettamus, jonka mukaan myös koko tavaramerkiltä
         puuttuu erottamiskyky ja joka on kumottavissa ainoastaan esittämällä näyttöä siitä, että on olemassa lisätekijä eli esimerkiksi
         tietty tapa yhdistää osatekijät, ja joka tällaisen näytön puuttuessa merkitsee sitä, että tavaramerkin kokonaisarviointi on
         tarpeetonta.
      
      45.      Koska koko tavaramerkki voi olla tai voi olla olematta ”enemmän kuin sen muodostavien osatekijöiden summa”, kokonaisuuden
         erillinen tarkastelu on päinvastoin aina tarpeen. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei kuitenkaan suorittanut tällaista
         tarkastelua valituksenalaisen tuomion 49 ja 50 kohdassa.
      
      46.      Katson näin ollen, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin sovelsi virheellisesti tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan
         b alakohtaa katsoessaan ensinnäkin, että koska numeroita yleensä ja numeroa 2 erityisesti käytetään tavanomaisesti elinkeinotoiminnassa
         kyseessä olevien palvelujen esittämiseen, niiltä puuttuu erottamiskyky näiden palvelujen osalta, jättäessään toiseksi arvioimatta
         koko tavaramerkin SAT.2 erottamiskyvyn ja katsoessaan, että kantajan väite, jonka mukaan tavaramerkki kokonaisuudessaan on
         mielikuvituksellinen, on merkityksetön.
      
       Toissijainen valitusperuste: syrjintäkiellon periaatteen loukkaaminen
       Lausumat
      47.      SAT.1 väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen päättelyllä on merkitystä, kun on olemassa ristiriitaisia yksittäisratkaisuja.
         Näin ei kuitenkaan ole, kuten sekä ensimmäisessä oikeusasteessa että rekisteröintimenettelyn kuluessa esitettiin, kun virasto
         on noudattanut aikaisemmin sellaista vakiintunutta ja selkeästi tunnistettavissa olevaa käytäntöä, joka vastaa sen antamia
         tutkintaa koskevia ohjeita. Tavaramerkkeihin, jotka virasto on hyväksynyt, kuuluvat tietoliikenteen alalla T‑SAT, One Tel,
         One.Tel ja MEDIA 4.
      
      48.      Virasto väittää puolestaan, että valitusperuste koskee viraston eikä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen väitettyä yhdenvertaisen
         kohtelun periaatteen loukkaamista. SAT.1 pyrkii näin ollen siihen, että yhteisöjen tuomioistuin tutkisi uudelleen sen ensimmäisessä
         oikeusasteessa esittämän kanneperusteen, joka koskee viraston käytäntöä ja jota ei voida ottaa tutkittavaksi muutoksenhaun
         yhteydessä.
      
       Arviointi
      49.      Koska olen päätynyt siihen, että ensisijainen valitusperuste on hyväksyttävä, esitän ainoastaan lyhyesti näkemykseni toissijaisesta
         valitusperusteesta.
      
      50.      Minusta on ensinnäkin selvää, että SAT.1 väittää tässä yhteydessä, että sen alkuperäistä viraston epäyhdenvertaista kohtelua
         koskevaa kanneperustetta koskeva ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi perustui oikeudelliseen virheeseen. SAT.1
         väittää, että kun ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkäsi tämän kanneperusteen, se sovelsi oikeudellista päättelyä,
         joka on asianmukainen vertailtaessa yksittäistapauksia, mutta ei vertailtaessa yksittäisratkaisua ja vakiintunutta käytäntöä.
         Tämä valitusperuste voidaan näin ollen ottaa tutkittavaksi.
      
      51.      Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen näkökulma näyttää toiseksi periaatteessa moitteettomalta. Jos viraston aikaisempi
         ratkaisu oli virheellinen, siihen ei voida vedota sen jälkeisen oikean ratkaisun kumoamista koskevan vaatimuksen tukemiseksi:
         kukaan ei voi vedota väitteensä tueksi toisen hyväksi tehtyihin lainvastaisiin toimiin.(28) Kun tilanne on päinvastainen, mistä on mielestäni kyse tässä asiassa, jälkimmäinen ratkaisu on joka tapauksessa kumottava,
         eikä syrjintäkiellon periaate tule mukaan kuvaan.
      
      52.      Tämä päättely perustuu kolmanneksi erityisesti toteamukseen, jonka mukaan valituslautakunnat käyttävät sidottua eivätkä vapaata
         harkintaa, kun ne päättävät rekisteröintikelpoisuudesta. Vaikka harkintavaltaa toki on rajoitettu, tavaramerkin erottamiskyvyn
         arviointiin liittyy väistämättä tiettyä subjektiivisuutta jopa lain asianmukaisen soveltamisen puitteissa. Tällaisessa yhteydessä
         vaikuttaa erityisen tärkeältä toimia johdonmukaisesti. Jopa viraston omissa tutkintaa koskevissa ohjeissa(29) todetaan, että ”päätöksenteon on oltava johdonmukaista, jotta kaikkia hakijoita kohdellaan yhdenvertaisesti. Tutkijoiden
         on oltava ajan tasalla työtovereidensa ja erityisesti valituslautakuntien, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen ja yhteisöjen
         tuomioistuimen ratkaisuista”. 
      
       Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa nostetun kanteen asiakysymys
      53.      Ainoa jäljellä oleva ratkaistava kysymys koskee sitä, puuttuuko tavaramerkiltä SAT.2 kokonaisuudessaan erottamiskyky satelliitin
         välityksellä tapahtuvaan lähettämiseen liittyvien palvelujen osalta tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
         tarkoitetulla tavalla.
      
      54.      Yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 61 artiklan mukaan yhteisöjen tuomioistuin voi joko ratkaista asian itse, jos asia
         on ratkaisukelpoinen, tai palauttaa asian yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen ratkaistavaksi. Tässä asiassa
         on esitetty riittävästi näkemyksiä, eikä olisi menettelyn sujuvuuden kannalta asianmukaista palauttaa asiaa ensimmäisen oikeusasteen
         tuomioistuimeen. Edellä esitetyn perusteella ainoastaan lyhyt lisäanalyysi on itse asiassa tarpeen.
      
      55.      SAT.2 on yhdistelmämerkki, jonka muoto on hyvin tavanomainen lähetystoiminnassa. Pitkä luettelo vastaavista esimerkeistä eri
         Euroopan maissa sisältää muun muassa seuraavat merkit: BBC 1, Kanaal 2, MTV 3, TV4, Tele 5, M6, RTL 7 ja niin edelleen. Joskus
         merkki, joka ei ole numero, on itsessään erottamiskykyinen, ja joskus se on kuvaileva samalla tavalla kuin ensimmäisen oikeusasteen
         tuomioistuin katsoi SAT:n olevan kuvaileva satelliitin välityksellä tapahtuvaa lähettämistä koskevien palvelujen osalta, jolloin
         voidaan katsoa, että siltä puuttuu erottamiskyky niiden osalta.
      
      56.      Numerotunnisteella on kuitenkin selvästi pyritty erottamiskyvyn varmistamiseen. Juuri näiden merkkien käyttö elinkeinotoiminnassa
         televisiokanavien ja niihin liittyvien tavaroiden osoittamiseen vaikuttaa osoittavan riittävän selvästi, miten menestyksekäs
         tämä lähestymistapa on. Jos televisio-ohjelmien ja oheistuotteiden keskivertokuluttajalla olisi vaikeuksia tunnistaa tällaiset
         merkit tavaroiden ja niiden alkuperien erottajiksi, niitä ei käytettäisi erityisesti siksi, että mainostuloja ja katsojamääriä
         koskevat kaupalliset paineet edellyttävät tavarauskollisuutta.(30)
      
      57.      Myöskään pyrkimyksellä ”olla tarpeettomasti rajoittamatta” tiettyjen merkkien käyttömahdollisuutta, joka on yksi 7 artiklan
         1 kohdan b alakohdan tavoitteista, ei vaikuta olevan merkitystä tässä yhteydessä. Kun tavaramerkki muodostuu kahdesta osatekijästä,
         joista toinen on numero ja toinen ei, jälkimmäinen voi olla tai voi olla olematta kuvaileva: valintaa ei joka tapauksessa
         ole erityisesti rajoitettu. Realistisesti käytettävissä oleva numeromäärä on tietysti käytännössä rajallinen, mutta määrä
         on suuri. Kun kahdentyyppiset osatekijät yhdistetään, erottamiskykyisten ja erottuvien yhdistelmien lukumäärä on hyvin korkea.
         Jos kuluttajat voivat esimerkiksi yksilöidä satelliittitelevisiokanavan SAT.2:n kaltaisella merkillä, on selvää, että he voivat
         myös erottaa sen muista yhdistelmistä, jotka sisältävät eri kirjaimia ja/tai numeroita, jotka muut lähetystoiminnan harjoittajat
         saattavat haluta rekisteröidä tavaramerkeiksi.(31)
      
      58.      Katson näin ollen, että valituslautakunta katsoi virheellisesti, että kun SAT.2:ta tarkastellaan kokonaisuutena, siltä puuttuu
         erottamiskyky asianomaisten palvelujen osalta.
      
       Ratkaisuehdotus
      59.      Edellä esitetyn perusteella ehdotan, että yhteisöjen tuomioistuin
      −      kumoaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T‑323/00 antaman tuomion sikäli kuin siinä hylättiin kyseisessä asiassa
         nostettu kanne sillä perusteella, että SAT:2:n rekisteröinti yhteisön tavaramerkiksi satelliitin välityksellä tapahtuvaan
         lähettämiseen liittyviä palveluja varten on tavaramerkkiasetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan vastaista
      
      −      kumoaa toisen valituslautakunnan antaman ratkaisun R 312/1999-2 sikäli kuin sitä ei ole jo kumottu asiassa T‑323/00 annetussa
         tuomiossa ja
      
      −      velvoittaa viraston korvaamaan oikeudenkäyntikulut sekä ensimmäisessä oikeusasteessa että tässä oikeusasteessa.
      1 –	 Alkuperäinen kieli: englanti.
      
      2  –	Asia T-323/00, SAT.1 SatellitenFernsehen v. SMHV, tuomio 2.7.2002 (Kok. 2002, s. II-2839).
      
      3  –	Yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1).
      
      4  –      Jäljelle jäävissä f−j alakohdissa kielletään tiivistetysti seuraavat rekisteröinnit: tavaramerkit, jotka ovat yleisen järjestyksen
         tai hyvän tavan vastaisia, harhaanjohtavat tavaramerkit, tavaramerkit, joissa käytetään luvattomasti tunnusmerkkejä, tunnuksia
         tai leimoja, sekä sellaisten viinien tai alkoholien maantieteelliset merkinnät, joilla ei ole merkinnässä mainittua alkuperää.
      
      5  –	Tavaroiden ja palvelujen kansainvälisestä luokituksesta tavaramerkkien rekisteröintiä varten 15.6.1957 tehty Nizzan sopimus,
         sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna.
      
      6  –	Valituksenalaisen tuomion 18−21 kohta.
      
      7  –	Ibid., 42−44 kohta.
      
      8  –	Ibid., 24−28 kohta.
      
      9  –	Ibid., 34−57 kohta.
      
      10  –	Ibid., tuomion 61 kohta, jossa mainitaan asia 188/83, Witte v. parlamentti, tuomio 9.10.1984 (Kok. 1984, s. 3465, 15 kohta)
         ja asia 134/84, Williams v. tilintarkastustuomioistuin, tuomio 4.7.1985 (Kok. 1985, s. 2225, 14 kohta).
      
      11  –	Yhdistetyt asiat C-108/97 ja C-109/97, tuomio 4.5.1999 (Kok. 1999, s. I-2779), erityisesti 25 kohta tavaramerkkidirektiivin
         (jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annettu ensimmäinen neuvoston direktiivi
         89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1)) 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan osalta. Tämän säännöksen sanamuoto on sama kuin tavaramerkkiasetuksen
         7 artiklan 1 kohdan c alakohdan sanamuoto, mutta se koskee kansallisia tavaramerkkejä eikä yhteisön tavaramerkkejä.
      
      12  –	Ks. asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998 (Kok. 1998, s. I-5507, 28 kohta); asia C-10/89, CNL-SUCAL v. HAG GF (HAG II),
         tuomio 17.10.1990 (Kok. 1990, s. I-3711, Kok. Ep. X, s. 543, 13 kohta) ja asia C-299/99, Philips v. Remington, tuomio 18.6.2002
         (Kok. 2002, s. I-5475, 30 kohta).
      
      13  –	Mainittu alaviitteessä 12, tuomion 21 kohta.
      
      14  –	Ks. esim. alaviitteessä 12 mainittu asia Philips, tuomion 77 kohta.
      
      15  –	Mainittu alaviitteessä 11, tuomion 25 kohta.
      
      16  –	Yhdistetyt asiat C-53/01−C-55/01, Linde ym., tuomio 8.4.2003 (Kok. 2003, s. I-3161, 73 kohta ja tuomiolauselman 2 kohta).
      
      17  –	Asia C-191/01 P, SMHV v. Wrigley, tuomio 23.10.2003 (Kok. 2003, 31 kohta).
      
      18  –	Direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan (joka vastaa asetuksen 7 artiklan 1 kohdan e alakohtaa) osalta ks. alaviitteessä
         12 mainittu asia Philips, tuomion 78−80 kohta. Asetuksen f−j alakohdan tavoitteet ovat erilaiset, mutta ne käyvät selvästi
         ilmi näiden alakohtien sisällöstä: ks. alaviite 4.
      
      19  –	Asia C-104/01, Libertel Group, tuomio 6.5.2003 (Kok. 2003, s. I-3793), joka annettiin sen jälkeen, kun tässä asiassa oli
         tehty valitus ja kun siihen oli annettu vastine. Ks. erityisesti tässä yhteydessä tuomion 44−60 kohta.
      
      20  –	Tuomion 47 kohta. Ks. myös julkisasiamies Ruiz-Jarabon yhdistetyissä asioissa C-456/01 P ja C-457/01 P, Henkel v. SMHV,
         yhdistetyissä asioissa C-468/01 P − C-472/01 P, Procter & Gamble v. SMHV ja yhdistetyissä asioissa C-473/01 P ja C-474/01 P,
         Procter & Gamble v. SMHV (moniväriset pesuainetabletit) 6.11.2003 antaman ratkaisuehdotuksen 81 kohta.
      
      21  –	Asia C-383/99 P, Procter & Gamble v. SMHV, tuomio 20.9.2001 (Kok. 2001, s. I-6251, 40 ja 42−45 kohta).
      
      22  –	Asia Baby-Dry, tuomion 37 kohta.
      
      23  –	Ks. eri arviointityyppien osalta esim. asia C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997 (Kok. 1997, s. I-6191, 23 kohta); em. asia
         Baby-Dry, tuomion 40 kohta ja asia C-291/00, LTJ Diffusion, tuomio 20.3.2003 (Kok. 2003, s. I-2799, 52 kohta).
      
      24  –	Ks. esim. asia C‑265/00, Campina Melkunie, tuomio 12.2.2004 (Kok. 2004, 18 ja 19 kohta).
      
      25  –	Valituksenalaisen tuomion 46 kohta.
      
      26  –	Nämä ovat tapauksia, joissa numeroa käytetään tunnistimena eikä esimerkiksi koon osoittajina, jolloin se on selvästi kuvaileva.
      
      27  –	Ks. kuitenkin Cornish, W., ja Llewelyn, D., Intellectual Property,  5. painos, 2003, 17−32 kohta, s. 663, oikeuskäytäntöviittauksineen. 
      
      28  –	Valituksenalaisen tuomion 61 kohta.
      
      29  –	26.3.1996, 2 kohdan 2 alakohta.
      
      30  –	Varsin erilaisella alalla voitaisiin verrata Pastis 51:tä ja VAT 69:ää selvästi erottamiskykyisinä tavaramerkkeinä, jotka
         muodostuvat yksinomaan kuvailevasta osatekijästä ja erottamiskykyisestä numerosta.
      
      31  –	On muistettava, että tässä asiassa on kyse yhdestä asetuksen 7 artiklan ehdottomasta hylkäysperusteesta. Tässä yhteydessä
         seikoilla, joilla voisi olla merkitystä suhteelliseen hylkäysperusteeseen eli kuten esimerkiksi siihen, että samankaltaisia
         tavaroita varten on jo olemassa samankaltainen tavaramerkki, perustuvassa väitemenettelyssä tai tavaramerkin loukkaamista
         koskevassa menettelyssä, ei välttämättä ole merkitystä.