CELEX: 62004TJ0057
Language: et
Date: 2007-06-12 00:00:00
Title: Üldkohtu otsus (viies koda laiendatud koosseisus), 12.6.2007.#Budějovický Budvar, národní podnik ja Anheuser-Busch, Inc. versus Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet.#Liidetud kohtuasjad T-57/04 ja T-71/04.

Liidetud kohtuasjad T-57/04 ja T-71/04
      Budějovický Budvar, národní podnik ja Anheuser-Busch, Inc.
      versus
      Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)
      Ühenduse kaubamärk – Vastulausemenetlus – Sõnu „AB”, „genuine”, „budweiser”, „king of beers” sisaldava ühenduse kujutismärgi taotlus – Varasem rahvusvaheline sõnamärk BUDWEISER – Lissaboni kokkuleppe alusel registreeritud päritolunimetused – Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkt b ja lõige 4 – Vastulause osaline rahuldamine ja osaline tagasilükkamine
      Kohtuotsuse kokkuvõte
      1.      Ühenduse kaubamärk – Ühenduse kaubamärgi mõiste ja ühenduse kaubamärgi omanikuks saamine – Suhtelised keeldumispõhjused –
            Registreerimata kaubamärgi või mõne muu kaubanduses kasutatava tähise omaniku vastuseis
      (Nõukogu määrus nr 40/94, artikli 8 lõige 4)
      2.      Ühenduse kaubamärk – Ühenduse kaubamärgi mõiste ja ühenduse kaubamärgi omanikuks saamine – Suhtelised keeldumispõhjused –
            Registreerimata kaubamärgi või mõne muu kaubanduses kasutatava tähise omaniku vastulause
      (Nõukogu määrus nr 40/94, artikli 8 lõige 4)
      1.      Määruse nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta artikli 8 lõikes 4 luuakse võimalus ühenduse kaubamärgitaotlusele vastulause esitamiseks
         muu tähise kui varasema kaubamärgi alusel.
      
      Nimetatud määruse artikli 8 lõike 4 kohaselt peab seda tähist kasutatama kaubanduses ning selle mõju peab olema ulatuslikum
         kui kohaliku tähtsusega. Selle tähise suhtes kohaldatava liikmesriigi õiguse kohaselt peavad õigused kõnealusele tähisele
         olema omandatud enne ühenduse kaubamärgi registreerimise taotluse kuupäeva või ühenduse kaubamärgi registreerimise taotluses
         nõutud prioriteedikuupäeva. Samuti peab tähise suhtes kohaldatav liikmesriigi õigus andma kõnealuse tähise omanikule õiguse
         keelata hilisema kaubamärgi kasutamine.
      
      Kuna määruse nr 40/94 artikli 8 lõige 4 on paigutatud suhtelisi keeldumispõhjuseid puudutavasse osasse, ning võttes arvesse
         selle määruse artiklit 74, siis selle asjaolu tõendamiskoormis, kas kõnealune tähis annab hilisema kaubamärgi kasutamise keelamise
         õiguse, lasub Siseturu Ühtlustamise Ametile (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) vastulause esitanud isikul.
      
      Neil asjaoludel tuleb võtta arvesse eelkõige viidatud siseriiklikke õigusnorme ning asjaomase liikmesriigi kohtute poolt tehtud
         otsuseid. Selle põhjal peab vastulause esitaja tõendama, et kõnealune tähis kuulub liikmesriigi nende õigusnormide kohaldamisalasse,
         millele on tuginetud, ning et see tähis annab õiguse keelata hilisema kaubamärgi kasutamine. Lisaks peab nimetatud artikli 8
         lõike 4 kontekstis vastulause esitaja poolne tõendamine lähtuma ühenduse kaubamärgist, mille registreerimist taotletakse.
      
      (vt punktid 85–86, 88–89)
      2.      Ei ole tõendatud, et päritolunimetused ČESKOBUDĚJOVICKÉ PIVO (BUDWEISER BIER), BUDĚJOVICKÉ PIVO - BUDVAR (BUDWEISER BIER -
         BUDVAR), BUDĚJOVICKÝ BUDVAR (BUDWEISER BUDVAR) ja BUDĚJOVICKÉ PIVO (BUDWEISER BIER), mis on Lissaboni kokkuleppe alusel registreeritud
         Ülemaailmses Intellektuaalse Omandi Organisatsioonis (WIPO) õlle jaoks ja kasutatakse ulatuslikumalt kui kohaliku tähtsusega
         kaubanduses määruse nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta artikli 8 lõike 4 tähenduses, annavad kohaldatava Prantsuse õiguse
         alusel nende omanikule õiguse keelata sellise kujutismärgi kasutamine, mis koosneb sõnaosadest „AB”, „genuine”, „budweiser”,
         „king of beers”, mille registreerimist ühenduse kaubamärgina taotletakse Nizza kokkuleppe klassidesse 16, 21, 25 ja 30 kuuluvate
         kaupade, v.a õlle jaoks. Ei ole tõendatud, et asjaomased päritolunimetused on Prantsusmaal üldtuntud või et kõnealune geograafilise
         tähise kasutamine eelkõige taotletava kujutismärgiga hõlmatavate kaupade jaoks võib asjaomaste päritolunimetuste üldtuntust
         – eeldades, et üldtuntus Prantsusmaa territooriumil on tõendatud – ära kasutada või nõrgendada, mida seatakse Prantsuse õiguses
         selle tingimusena ette, et Lissaboni kokkuleppe alusel registreeritud päritolunimetusi saaks kaitsta erinevat kaupa või teenust
         tähistava geograafilise nime suhtes.
      
      (vt punktid 211 ja 218)
ESIMESE ASTME KOHTU OTSUS (viies koda laiendatud koosseisus)
      12. juuni 2007(*)
      
      Ühenduse kaubamärk – Vastulausemenetlus – Sõnu „AB”, „genuine”, „budweiser”, „king of beers” sisaldava ühenduse kujutismärgi taotlus – Varasem rahvusvaheline sõnamärk BUDWEISER – Lissaboni kokkuleppe alusel registreeritud päritolunimetused – Määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkt b ja lõige 4 – Vastulause osaline rahuldamine ja osaline tagasilükkamine
      Liidetud kohtuasjades T‑57/04 ja T‑71/04,
      Budějovický Budvar, národní podnik, asukoht České Budějovice (Tšehhi Vabariik), esindaja: advokaat F. Fajgenbaum,
      
      hageja kohtuasjas T‑57/04,
      Anheuser-Busch, Inc., asukoht Saint Louis, Missouri (Ameerika Ühendriigid), esindajad: alguses advokaadid V. von Bomhard, A. Renck, A. Pohlmann,
         D. Ohlgart ja B. Goebel, hiljem advokaadid V. von Bomhard, A. Renck, D. Ohlgart ja B. Goebel
      
      hageja kohtuasjas T‑71/04,
      versus
      Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused), esindajad: A. Folliard-Monguiral ja I. de Medrano Caballero,
      
      kostja,
      teised menetluspooled Siseturu Ühtlustamise Ameti apellatsioonikojas, menetlusse astujad Esimese Astme Kohtus
      Anheuser-Busch, Inc. (kohtuasjas T‑57/04),
      
      Budějovický Budvar, národní podnik (kohtuasjas T‑71/04),
      mille esemeks on hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) teise apellatsioonikoja 3. detsembri
         2003. aasta otsuse (asjad R 1024/2001‑2 ja R 1000/2001‑2) peale, mis käsitleb Budějovický Budvar, národní podnik’i ja Anheuser-Busch,
         Inc.’i vahelist vastulausemenetlust,
      
      EUROOPA ÜHENDUSTE 
      ESIMESE ASTME KOHUS (viies koda laiendatud koosseisus),
      koosseisus: koja esimees M. Vilaras, kohtunikud M. E. Martins Ribeiro, F. Dehousse, D. Šváby ja K. Jürimäe,
      kohtusekretär: ametnik I. Natsinas,
      arvestades 10. veebruaril (kohtuasi T‑57/04) ja 20. veebruaril 2004 (kohtuasi T‑71/04) Esimese Astme Kohtu kantseleisse saabunud
         hagiavaldusi,
      
      arvestades Esimese Astme Kohu viienda koja esimehe 23. septembri 2004. aasta määrust kirjaliku ja suulise menetluse ning kohtuotsuse
         huvides käesolevate kohtuasjade liitmise kohta vastavalt Esimese Astme Kohtu kodukorra artiklile 50,
      
      arvestades Siseturu Ühtlustamise Ameti poolt esitatud kostja vastuseid, mis saabusid Esimese Astme Kohtu kantseleisse 27. septembril
         2004,
      
      arvestades menetlusse astujate vastuseid, mis saabusid Esimese Astme Kohtu kantseleisse 28. septembril (kohtuasi T‑71/04)
         ja 29. septembril 2004 (kohtuasi T‑57/04),
      
      arvestades käesolevate kohtuasjade määramist Esimese Astme Kohtu viiendale laiendatud kojale ning arvestades 13. oktoobri
         2005. aasta kohtuistungil esitatut,
      
      arvestades 14. mai 2007. aasta suulise menetluse uuendamise määrust ja kohtuasjas T-71/04 esitatud poolte märkusi Anhauser-Buschi
         8. mai 2007. aasta taotluse kohta jätta kohtuasjas otsus tegemata,
      
      arvestades suulise menetluse lõpetamist 24. mail 2007,
      on teinud järgmise
      otsuse
       Õiguslik raamistik
      I –  Rahvusvaheline õigus
      1        Päritolunimetuste kaitse ja nende rahvusvahelise registreerimise Lissaboni kokkulepe (edaspidi „Lissaboni kokkulepe”), sõlmitud
         31. oktoobril 1958, täiendatud 14. juulil 1967 Stockholmis ja muudetud 28.  septembril 1979, artiklites 1–5 sätestatakse järgmist:
      
      „Artikkel 1
      1. Riigid, mille suhtes käesolev kokkulepe kehtib, moodustavad tööstusomandi kaitse Pariisi Liidu raames eriliidu.
      2. Riigid kohustuvad käesoleva kokkuleppe kohaselt oma territooriumil kaitsma eriliidu teiste osalisriikide kaupade päritolunimetusi,
         mida tunnustatakse ja kaitstakse päritolunimetustena päritoluriigis ning mis on registreeritud Ülemaailmse Intellektuaalse
         Omandi Organisatsiooni […] aluslepingus viidatud […] rahvusvahelises büroos.
      
      Artikkel 2
      1. Käesoleva kokkuleppe tähenduses tuleb mõista päritolunimetuse all riigi, piirkonna või koha geograafilist tähist, millega
         tähistatakse sellest kohast pärinevat kaupa, ja mille kvaliteet või omadused tulenevad eranditult või või valdavalt asjaomasest
         geograafilisest piirkonnast koos selle looduslike ja inimfaktoritega.
      
      2. Päritoluriik on riik, mille nimi või milles asuva piirkonna või koha nimi on päritolunimetus, mis on muutnud asjaomase
         kauba üldtuntuks.
      
      Artikkel 3
      Tuleb tagada kaitse igasuguse väärkasutuse ja jäljendamise eest, isegi kui on viidatud toote tegelikule päritolule või kui
         kaitstud nimetus on tõlgitud või sellele on lisatud väljend „viis”, „tüüp”, „toodetud nagu”, „imitatsioon” või muu samalaadne
         väljend.
      
      Artikkel 4
      Käesoleva kokkuleppe sätted ei välista eriliidu igas osalisriigis teiste rahvusvaheliste õigusaktide, nagu 20. märtsi 1883. aasta
         tööstusomandi kaitse Pariisi konventsioon ja selle hilisemad muudatused, ning 14. aprilli 1891. aasta Madridi kokkulepe kaupade
         väärate päritolutähiste registreerimise tõkestamise kohta ja selle hilisemad muudatused, või siseriikliku õiguse või kohtupraktika
         alusel kehtivat kaitset.
      
      Artikkel 5
      1. Päritolunimetuste registreerimine toimub rahvusvahelises büroos eriliidu osalisriigi taotlusel sellise füüsilise isiku
         või avalik-õigusliku või eraõigusliku juriidilise isiku nimel, kes on nende nimetuste kasutusõiguse omanik siseriikliku õiguse
         alusel.
      
      2. Rahvusvaheline büroo teavitab viivitamatult eriliidu osalisriikide ametiasutusi registreeringutest ning avaldab need perioodiliselt
         ilmuvates kogumikes.
      
      3. Riikide ametiasutused võivad teatada, et ei saa tagada kaitset päritolunimetusele, mille registreeringust neid on teavitatud,
         kuid üksnes siis, kui nende teade koos põhjendustega on teatavaks tehtud rahvusvahelisele büroole ühe aasta jooksul registreerimisteatise
         kättesaamisest, ilma et see teade võiks asjaomases riigis kahjustada nimetuse kaitse teisi vorme, millele nende omanik võib
         eespool nimetatud artikli 4 alusel tugineda.
      
      […]” [mitteametlik tõlge]
      2        Lissaboni kokkuleppe rakendusmääruse 1. aprilli 2002. aastal jõustunud redaktsiooni eeskirjades 9 ja 16 nähakse ette:
      
      „Eeskiri 9
      Keeldumisteade
      1. Keeldumisteate esitava liikmesriigi pädev ametiasutus peab rahvusvahelisele büroole esitama kõik keeldumise põhjendused
         ja see pädev ametiasutus peab kõnealuse teate allkirjastama.
      
      […]
      Eeskiri 16
      Tühistamine
      1. Kui siseriikliku registreeringu mõju liikmesriigis tühistatakse ning seda tühistamist ei ole võimalik enam edasi kaevata,
         siis tuleb liikmesriigi pädeval ametiasutusel rahvusvahelist bürood sellest tühistamisest teavitada. […]” [mitteametlik tõlge]
      
      II –  Ühenduse õigus
      3        Nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määruse (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT 1994, L 11, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01,
         lk 146) (muudetud kujul ning faktiliste asjaolude toimumise ajal kehtinud redaktsioonis) artiklid 8 ja 43 on sõnastatud järgmiselt:
      
      „Artikkel 8
      Suhtelised keeldumispõhjused 
      1. Varasema kaubamärgi omaniku vastuseisu korral ei registreerita taotletavat kaubamärki, kui:
      a)       see on identne varasema kaubamärgiga ning kaubad või teenused, mille jaoks registreerimist taotletakse, on identsed kaupade
         või teenustega, mille jaoks varasem kaubamärk on kaitstud;
      
      b)       kui identsuse või sarnasuse tõttu varasema kaubamärgiga ning identsuse või sarnasuse tõttu varasema kaubamärgiga kaitstud
         kaupade või teenustega on tõenäoline, et territooriumil, kus varasem kaubamärk on kaitstud, võib avalikkus need omavahel segi
         ajada; segiajamise tõenäosus hõlmab ka tõenäosust, et kaubamärk seostatakse varasema kaubamärgiga.
      
      2. Lõike 1 kohaldamisel tähendab „varasem kaubamärk” järgmist:
      a)       järgmisi kaubamärke, mille registreerimise taotluse kuupäev on varasem ühenduse kaubamärgi registreerimise taotluse kuupäevast,
         arvestades võimaluse korral nende kaubamärkidega seotud prioriteete:
      
      […]
      iii)      kaubamärgid, mis on registreeritud liikmesriigis kehtivate rahvusvaheliste kokkulepete alusel;
      […]
      4. Registreerimata kaubamärgi või mõne muu ulatuslikumalt kui kohaliku tähtsusega kaubanduses kasutatava tähise omaniku vastuseisu
         korral ei registreerita taotletavat kaubamärki, kui selle tähise suhtes kohaldatava liikmesriigi õiguse kohaselt ja sellega
         ettenähtud ulatuses:
      
      a)       on õigused kõnealusele tähisele omandatud enne ühenduse kaubamärgi registreerimise taotluse kuupäeva või ühenduse kaubamärgi
         registreerimise taotluses nõutud prioriteedikuupäeva;
      
      b)       annab kõnealune tähis omanikule õiguse keelata hilisema kaubamärgi kasutamine.
      […]
      Artikkel 43
      Vastulause menetlemine
      […]
      2. Taotleja nõudmisel peab vastulause esitanud varasema ühenduse kaubamärgi omanik tõendama, et varasemat ühenduse kaubamärki
         on ühenduses tegelikult kasutatud kaupade või teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud, viie aasta jooksul enne ühenduse
         kaubamärgi taotluse avaldamist ning et see on vastulause aluseks või et mittekasutamine on õigustatud, tingimusel, et varasem
         ühenduse kaubamärk on selleks kuupäevaks olnud registreeritud vähemalt viis aastat. Selliste tõendite puudumise korral lükatakse
         vastulause tagasi. Kui varasemat ühenduse kaubamärki on kasutatud vaid osa kaupade või teenuste puhul, mille jaoks see on
         registreeritud, loetakse see vastulause menetlemisel ainult nende kaupade või teenuste jaoks registreerituks.
      
      3. Lõiget 2 kohaldatakse ka artikli 8 lõike 2 punktis a osutatud varasemate siseriiklike kaubamärkide suhtes, asendades kasutuse
         ühenduses kasutusega liikmesriigis, kus varasem kaubamärk on kaitstud.
      
      […] ”
      4        Komisjoni 13. detsembri 1995. aasta määruse (EÜ) nr 2868/95, millega rakendatakse nõukogu määrus (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi
         kohta (EÜT L 303, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 189) (muudetud kujul ja asjaolude toimumise ajal kehtinud redaktsioonis)
         eeskirjas 22 nähakse ette:
      
      „Eeskiri 22
      Kasutamise tõendamine
      1. Kui vastulause esitaja peab määruse artikli 43 lõike 2 või 3 kohaselt esitama tõendid kasutamise kohta või näitama, et
         kasutamata jätmine on põhjendatud, teeb [ühtlustamisamet] talle ettepaneku esitada nõutavad tõendid ameti määratud tähtaja
         jooksul. Kui vastulause esitaja ei esita selliseid tõendeid enne tähtaja möödumist, lükkab [ühtlustamisamet] vastulause tagasi.
      
      2. Kasutamist tõendavad näited ja tõendid koosnevad viidetest varasema kaubamärgi kasutamise kohale, ajale, ulatusele ja olemusele
         kaupade ja teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud ning mis on vastulause aluseks, ja neid viiteid kinnitavatest
         tõenditest lõike 3 kohaselt.
      
      3. Tõendite esitamine piirdub põhimõtteliselt tõendavate dokumentide ning selliste esemete nagu pakendite, etikettide, hinnakirjade,
         kataloogide, arvete, fotode ja ajalehereklaamide ning määruse artikli 76 lõike 1 punkti f kohaste kirjalike tunnistuste esitamisega.
      
      […] ”
      III –  Siseriiklik õigus
      5        Prantsuse maapiirkondade seadustiku (code rural français, edaspidi „maapiirkondade seadustik”) faktiliste asjaolude toimumise
         ajal kehtinud redaktsiooni artiklis L. 641‑2 sätestatakse:
      
      „Ainult töödeldud või töötlemata põllumajandus- või toidukaupadele võib omistada kontrollitud päritolunimetuse. Nendele kaupadele
         ei kohaldata tarbijakaitse seadustiku artiklite L. 115‑2 – L. 115‑4 ja L. 115‑8 – L. 115‑15 sätteid.
      
      Nende kaupade puhul võib allpool sätestatud tingimustel kasutada kontrollitud päritolunimetust, kui need vastavad tarbijakaitse
         seadustiku artikli L. 115‑1 sätetele, nende üldtuntus on nõuetekohaselt tõendatud ning need on heakskiidumenetluse esemeks.
      
      Kontrollitud päritolunimetust ei saa ühelgi juhul pidada liiginimetuseks ning seda ei saa vabalt kasutada.
      Geograafilist nime, millest päritolunimetus koosneb, või viidet sellele ei või kasutada ühegi sarnase kauba jaoks, ilma et
         see piiraks 6. juulil 1990 kehtivate seadus- või määrusandlike sätete kohaldamist, või ühegi teise kauba või teenuse jaoks,
         kui selle kasutamisega võidakse päritolunimetuse üldtuntust ärakasutada või nõrgendada.
      
      Kõrgekvaliteediliste veinide päritolunimetused, mis on nimetatud artiklis L. 641‑24 ning mis kehtivad ülemeredepartemangudes
         1. juuli 1990 seisuga, säilitavad oma seisundi.”
      
      6        Prantsuse tarbijakaitse seadustiku (edaspidi „tarbijakaitse seadustik”) faktiliste asjaolude toimumise ajal kehtinud redaktsiooni
         artiklis L. 115‑5 sätestatakse:
      
      „Kontrollitud päritolunimetuse andmise menetlus on ette nähtud maapiirkondade seadustiku artiklis L. 641‑2, mis on esitatud
         allpool […]”
      
      7        Prantsuse intellektuaalomandi seadustiku (edaspidi „intellektuaalomandi seadustik”) faktiliste asjaolude toimumise ajal kehtinud
         redaktsiooni artiklites L. 711‑3 ja L. 711‑4 sätestatakse järgmist:
      
      „Artikkel  L. 711‑3
      Kaubamärgina või kaubamärgi osana ei või kasutusele võtta tähist:
      a)      mille registreerimine on 20. märtsi 1883. aasta Tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni (uuesti läbi vaadatud kujul) artikli 6c
         või Maailma Kaubandusorganisatsiooni asutamislepingu lisa 1C artikli 23 lõike 2 alusel keelatud;
      
      b)      mis on vastuolus avaliku korra või heade kommetega või mille kasutamine on seadusega keelatud;
      c)      mis võib avalikkust eksitada eriti kauba või teenuse olemuse, kvaliteedi või geograafilise päritolu osas.
      Artikkel L. 711‑4
      Kaubamärgina ei või kasutusele võtta tähist, mis rikub varasemaid õigusi, eelkõige:
      a)      varasemat registreeritud või tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikli 6c tähenduses üldtuntud kaubamärki;
      b)      ärinime või ärinime, mis sisaldab viidet tegevusalale, kui avalikkuse seisukohast on olemas segiajamise tõenäosus;
      c)      kaubanduses kasutatavat nimetust või kauplusesilti, mis on tuntud kogu riigis, kui avalikkuse seisukohast on olemas segiajamise
         tõenäosus;
      
      d)      kaitstud päritolunimetust;
      e)      autoriõigusi;
      f)      kaitstud disainilahendusest või mudelist tulenevad õigusi;
      g)      kolmanda isiku isiklikke õigusi, eriti tema õigust perekonnanimele, pseudonüümile või enda kujutisele;
      h)      territoriaalse üksuse nime, kujutist või mainet.”
       Vaidluse taust
      I –  Anheuser-Buschi esitatud ühenduse kaubamärgi taotlus
      8        Anheuser-Busch, Inc. esitas 1. aprillil 1996 ühtlustamisametile määruse nr 40/94 alusel ühenduse kaubamärgi registreerimise
         taotluse.
      
      9        Taotleti järgmise kujutismärgi registreerimist:
      
      
      10      Kaubad ja teenused, mille jaoks kaubamärgi registreerimist taotleti, kuuluvad 15. juuni 1957. aasta märkide registreerimisel
         kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti läbi vaadatud ja parandatud kujul)
         klassidesse 16, 21, 25, 30 ja 32 ning vastavad neis klassides alljärgnevatele kirjeldustele:
      
      –        Klass 16: „paber, papp ja nendest materjalidest valmistatud tooted (mis kuuluvad klassi 16); trükitooted; raamatuköitmise
         vahendid; kantseleitarbed; liimid, kleebid (kantselei- või kodutarbed); õppematerjalid ja näitvahendid (v.a aparaadid); plastist
         pakkematerjalid (mis kuuluvad klassi 16); mängukaardid”;
      
      –        klass 21: „maja- ja köögitarbed ning nõud (v.a väärismetallist või sellega kaetud); kammid ja käsnad; harjad (v.a pintslid);
         harjamaterjal; puhastus- ja koristustarbed; töötlemata või pooltöödeldud klaas (v.a ehitusklaas); klaas-, portselan- ja fajansstooted
         (mis kuuluvad klassi 21)”;
      
      –        klass 25: „rõivad, jalatsid, peakatted”;
      –        klass 30: „jahu ja muud teraviljasaadused; leib, sai, kondiitritooted ja maiustused; jäätis; mesi, siirup; pärm, küpsetuspulbrid;
         sinep; äädikas, vürtsikastmed (lisandid); vürtsid; jää, mis kuuluvad klassi 30”;
      
      –        klass 32: „õlu, hele õlu, tume õlu, alkohoolsed ja alkoholivabad linnasejoogid”.
      11      Registreerimistaotlus avaldati 1. detsembri 1997. aasta Ühenduse Kaubamärgibülletäänis nr 31/97.
      
      II –  Vastulause ühenduse kaubamärgi registreerimistaotlusele
      12      Äriühing Budějovický Budvar, národní podnik asukohaga Tšehhi Vabariigis (edaspidi „Budvar”) esitas 27. veebruaril 1998 taotletava
         kaubamärgi registreerimisele kõigi registreerimistaotlusega hõlmatud kaupade osas vastulause määruse nr 40/94 artikli 42 alusel.
         
      
      13      Oma vastulause toetuseks tugines Budvar esiteks määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punktis b käsitletud segiajamise tõenäosusele
         taotletava kujutismärgi ja talle kuuluvate varasemate rahvusvaheliste kaubamärkide vahel, milleks on:
      
      –        rahvusvaheline sõnamärk BUDWEISER (R 238 203), registreeritud esmakordselt 5. detsembril 1960 „igat liiki õlle” jaoks, mis
         kehtib Saksamaal, Austrias, Beneluxi riikides ning Itaalias;
      
      –        rahvusvaheline kujutismärk (R 342 157), registreeritud esmakordselt 26. jaanuaril 1968 „igat liiki õlle” jaoks, mis kehtib
         Saksamaal, Austrias, Beneluxi riikides, Prantsusmaal ning Itaalias, mis on kujutatud järgmiselt:
      
      
      14      Anheuser-Busch palus 3. veebruaril 1999 kooskõlas määruse nr 40/94 artikli 43 lõikega 2 Budvaril tõendada tema rahvusvaheliste
         kaubamärkide kasutamist. Ühtlustamisameti vastulausete osakond palus 7. aprillil 1999 Budvaril need tõendid esitada kahe kuu
         jooksul, st hiljemalt 7. juunil 1999. Budvari palvel pikendati seda tähtaega 7. septembrini 1999.
      
      15      Budvar esitas 7. septembril 1999 rahvusvahelise sõnamärgi BUDWEISER R 238 203 Saksamaal kasutamise tõendamiseks ärakirjad
         aastatel 1996 ja 1997 ilmunud kaheksas ajakirjas trükitud reklaamidest ning kümme aastatel 1993–1997 esitatud arvet. Lisaks
         esitas Budvar rahvusvahelise sõnamärgi BUDWEISER R 238 203 Austrias kasutamise tõendamiseks ärakirjad aastatel 1996 ja 1998
         ilmunud kümnes ajakirjas trükitud reklaamidest ning kümme aastatel 1993–1997 esitatud arvet.
      
      16      Teiseks tugines Budvar oma vastulause toetuseks määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 4 alusel neljale päritolunimetusele, mis
         olid Lissaboni kokkuleppe alusel 22. novembril 1967 registreeritud Ülemaailmse Intellektuaalse Omandi Organisatsioonis (WIPO)
         õlle jaoks. Need päritolunimetused on järgmised:
      
      –        päritolunimetus nr 49: ČESKOBUDĚJOVICKÉ PIVO (registreeringu saksakeelses versioonis BUDWEISER BIER);
      –        päritolunimetus nr 50: BUDĚJOVICKÉ PIVO – BUDVAR (registreeringu saksakeelses versioonis BUDWEISER BIER – BUDVAR);
      –        päritolunimetus nr 51: BUDĚJOVICKÝ BUDVAR (registreeringu saksakeelses versioonis BUDWEISER BUDVAR);
      –        päritolunimetus nr 52 : BUDĚJOVICKÉ PIVO (registreeringu saksakeelses versioonis BUDWEISER BIER).
      17      Nendele registreeringutele tuginedes väitis Budvar, et asjaomased päritolunimetused on eelkõige Prantsusmaa territooriumil
         kaitstud ja seega õigustasid määruse nr 40/94 artikli 8 lõikel 4 põhinevat vastulauset.
      
      III –  Vastulausete osakonna otsus
      18      Vastulausete osakonna 8. oktoobri 2001. aasta otsusega nr 2412/2001:
      
      –        lükati vastulause taotletava kujutismärgi registreerimisele tagasi osaliselt, st määruse nr 40/94 artikli 8 lõikele 4 tuginenud
         osas ning seoses eespool punktis 16 käsitletud nelja päritolunimetusega;
      
      –        rahuldati vastulause taotletava kujutismärgi registreerimisele osaliselt klassi 32 kuuluvate kaupade („õlu, hele õlu, tume
         õlu, alkohoolsed ja alkoholivabad linnasejoogid”) osas, st määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punktile b tuginenud osas ning
         seoses rahvusvahelise sõnamärgiga BUDWEISER R 238 203.
      
      19      Määruse nr 40/94 artikli 8 lõikele 4 tugineva vastulause tagasilükkamise osas märkis vastulausete osakond sisuliselt, et päritolunimetuste
         kasutamist Prantsusmaal ja Portugalis ei ole tõendatud − vastulause põhjendamisel oli tuginetud Prantsuse ja Portugali kaubamärgiõigustele
         −, mistõttu ei olnud tõendatud, et päritolunimetuste suhtes omandatud kaubamärgiõiguste ulatus ei ole üksnes kohaliku tähtsusega
         määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 4 tähenduses. Itaalia osas − päritolunimetuste kasutamine sellel territooriumil oli tõendatud
         − märkis vastulausete osakond, et asjaomastest kaupadest erinevate kaupade osas ei olnud asjaomaste päritolunimetuste Itaalia
         õigusest tulenev kaitse tõendatud.
      
      20      Vastulause osalise rahuldamise osas määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b alusel leidis vastulausete osakond, et tõendid
         rahvusvahelise sõnamärgi BUDWEISER R 238 203 ja rahvusvahelise kujutismärgi R 342 157 tegeliku kasutamise kohta olid esitatud
         Saksamaa, Austria, Beneluxi riikide ja Itaalia osas. Seejärel kontrollis vastulausete osakond menetlusökonoomia kaalutlustel
         esiteks rahvusvahelist sõnamärki BUDWEISER R 238 203. Kuna see kaubamärk oli Saksamaal ja Austrias selgesti kehtiv, piirdus
         vastulausete osakond asjaomasel kontrollimisel nende kahe liikmesriigiga. Vastulausete osakond leidis, et taotletava kujutismärgiga
         hõlmatud kaubad, mis kuuluvad klassi 32 („õlu, hele õlu, tume õlu, alkohoolsed ja alkoholivabad linnasejoogid”) on identsed
         rahvusvahelise sõnamärgiga BUDWEISER R 238 203 hõlmatud kaupadega. Vastulausete osakond märkis, et taotletava kujutismärgi
         ja rahvusvahelise sõnamärgi BUDWEISER R 238 203 foneetilise ja kontseptuaalse identsuse ning kaupade identsuse tõttu on Saksa
         ja Austria avalikkuse taju arvestades klassi 32 kuuluvate kaupade osas segiajamine tõenäoline. Seevastu leidis vastulausete
         osakond, et taotletava kujutismärgiga hõlmatud, klassidesse 16, 21, 25 ja 30 kuuluvad kaubad ning varasemate kaubamärkidega
         hõlmatud kaubad ei ole sarnased, mistõttu nende kaupade osas ei ole segiajamine tõenäoline.
      
      IV –  Ühtlustamisameti teise apellatsioonikoja otsused
      21      Anheuser-Busch esitas 27. novembril 2001 kaebuse vastulausete osakonna otsuse peale, kuna selle otsusega rahuldati vastulause
         määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b alusel klassi 32 kuuluvate kaupade osas.
      
      22      Budvar esitas 10. detsembril 2001 kaebuse vastulausete osakonna otsuse peale, eelkõige kuna selle otsusega lükati määruse
         nr 40/94 artikli 8 lõike 4 alusel klassidesse 16, 21, 25, 30 ja 32 kuuluvate kaupade osas vastulause tagasi.
      
      23      Budvar ei vaidlustanud oma kaebuses vastulause osalist tagasilükkamist määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b alusel
         klassidesse 16, 21, 25 ja 30 kuuluvate kaupade osas.
      
      24      Ühtlustamisameti teise apellatsioonikoja 3. detsembri 2003. aasta otsusega (asjad R 1000/2001-2 ja R 1024/2001-2, edaspidi
         „vaidlustatud otsus”) jäeti vastulausete osakonna otsuse peale esitatud Budvari ja Anheuser-Buschi kaebused rahuldamata.
      
      25      Anheuser-Buschi esitatud kaebuse osas leidis apellatsioonikoda, et vastulausete osakond ei teinud viga, kui ta leidis, et
         rahvusvahelise sõnamärgi BUDWEISER R 238 203 kasutamise kohta Saksamaal ja Austrias oli esitatud tõendid. Peale selle leidis
         apellatsioonikoda, et taotletava kujutismärgi ja rahvusvahelise sõnamärgi BUDWEISER R 238 203 segiajamine on Saksamaal ja
         Austrias klassi 32 kuuluvate kaupade osas tõenäoline, kuna esiteks on taotletava kujutismärgi domineerivaim tunnus identne
         varasema sõnamärgiga ja teiseks kuna asjaomased kaubad on identsed. 
      
      26      Budvari esitatud kaebuse osas leidis apellatsioonikoda esiteks, et see ei ole vastuvõetav klassi 32 kuuluvate kaupade osas,
         kuna vastulausete osakonna otsus oli selles osas määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b alusel tehtud Budvari kasuks.
      
      27      Põhiküsimuses leidis apellatsioonikoda kaubamärgitaotluses klassidesse 16, 21, 25 ja 30 kuuluvate kaupade ja määruse nr 40/94
         artikli 8 lõikele 4 tugineva, päritolunimetustel põhineva vastulause osas esiteks, et Budvari esitatud tõendid olid ebapiisavad
         tõendamaks, et asjaomased päritolunimetused on Itaalia ja Portugali õiguse alusel kaitstud.
      
      28      Seejärel ning vastupidi vastulausete osakonna arvamusele leidis apellatsioonikoda, et tõendid selle kohta, et päritolunimetuste
         suhtes omandatud kaubamärgiõiguste ulatus ei ole üksnes kohaliku tähtsusega määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 4 tähenduses,
         olid juba esitatud teistes menetlustes Prantsusmaa kohta. Erinevalt vastulausete osakonna otsusest ei olnud seega apellatsioonikoja
         arvates Budvaril kohustust neid faktilisi asjaolusid uuesti tõendada.
      
      29      Seega seisnes apellatsioonikoja arvates ainus küsimus selles, kas asjaomased päritolunimetused olid Prantsuse õiguse alusel
         kaitstud. Apellatsioonikoda vastas sellele küsimusele klassidesse 16, 21, 25 ja 30 kuuluvate kaupade osas, et Lissaboni kokkuleppe
         alusel registreeritud päritolunimetused olid kaitstud Prantsusmaa maapiirkondade seadustiku artikliga L. 641‑2, mille kohaselt
         „[g]eograafilist nime, millest päritolunimetus koosneb, või viidet sellele ei või kasutada ühegi sarnase kauba […] või ühegi
         teise kauba või teenuse jaoks, kui selle kasutamisega võidakse päritolunimetus üldtuntust ära kasutada või nõrgendada.” Apellatsioonikoda
         lisas, et kuna ühenduse kaubamärgitaotlusega hõlmatud kaubad erinevad asjaomaste päritolunimetustega hõlmatavatest kaupadest,
         siis tuleb teha kindlaks, kas taotletava kujutismärgi kasutamine Prantsusmaal võib kõnealuste päritolunimetuste üldtuntust
         ära kasutada või seda nõrgendada. Selles osas märkis apellatsioonikoda, et üldtuntust ei saa ära kasutada ega nõrgendada,
         kui seda ei ole olemas ning et Budvar ei olnud esitanud ühtki tõendit selle kohta, et asjaomased päritolunimetused on Prantsusmaal
         üldtuntud. Apellatsioonikoda leidis, et sellist üldtuntust ei saa ka eeldada ning et Budvaril ei ole õnnestunud tõendada,
         kuidas nende päritolunimetuste üldtuntust – eeldades selle olemasolu – ära kasutatakse või nõrgendatakse, kui Anheuser-Buschil
         lubatakse kasutada klassidesse 16, 21, 25 ja 30 kuuluvate taotletavate kaupade jaoks kujutismärki, mis sisaldab sõna „Budweiser”.
      
       Poolte nõuded
      I –  Kohtuasi T‑57/04
      30      Budvar palub Esimese Astme Kohtul:
      
      –        tühistada ühtlustamisameti teise apellatsioonikoja 3. detsembri 2003. aasta otsus asjas R 1024/2001‑2; 
      –        lükata tagasi Anheuser-Buschi 1. aprilli 1996. aasta registreerimistaotlus klassidesse 16, 21, 25 ja 31 kuuluvate kaupade
         jaoks;
      
      –        edastada Esimese Astme Kohtu otsus Siseturu Ühtlustamise Ametile;
      –        mõista kohtukulud välja Anheuser-Buschilt.
      31      Ühtlustamisamet ja Anheuser-Busch paluvad Esimese Astme Kohtul:
      
      –        jätta hagi rahuldamata;
      –        mõista kohtukulud välja Budvarilt.
      II –  Kohtuasi T‑71/04
      32      Anheuser-Busch palub Esimese Astme Kohtul:
      
      –        tühistada ühtlustamisameti teise apellatsioonikoja 3. detsembri 2003. aasta otsus asjas R 1000/2001‑2, kuna sellega jäetakse
         rahuldamata taotlus registreerida kaubamärk klassi 32 kuuluvate kaupade jaoks;
      
      –        mõista kohtukulud välja ühtlustamisametilt.
      33      Ühtlustamisamet palub Esimese Astme Kohtul: 
      
      –        jätta hagi tervikuna rahuldamata;
      –        mõista kohtukulud välja Anheuser-Buschilt.
      34      Budvar palub Esimese Astme Kohtul:
      
      –        tunnistada Anheuser-Buschi hagi vastuvõetamatuks;
      –        teise võimalusena jätta Anheuser-Buschi poolt vaidlustatud otsus jõusse;
      –        teavitada Siseturu Ühtlustamise Ametit Esimese Astme Kohtu otsusest;
      –        mõista kohtukulud välja Anheuser-Buschilt.
       Õiguslik käsitlus
      I –  Kohtuasi T-57/04
      35      Kõigepealt tuleb märkida, et Budvari poolt Esimese Astme Kohtule esitatud hagis vaidlustatakse vaidlustatud otsust, kuna sellega
         lükati tagasi määruse nr 40/94 artikli 8 lõikel 4 põhinev vastulause klassidesse 16, 21, 25 ja 30 kuuluvate kaupade osas.
      
      36      Budvari poolt Esimese Astme Kohtule esitatud hagis ei vaidlustata vaidlustatud otsust selles osas, milles leiti, et apellatsioonikojale
         esitatud kaebus on klassi 32 kuuluvate kaupade osas vastuvõetamatu.
      
      37      Pealegi tuleb märkida, et Budvar viitab oma hagiavalduses ekslikult klassile 31, mida asjaomane kujutismärgi taotlus ei puuduta.
      
      A –  Budvari teise nõude vastuvõetavus
      38      Tuleb märkida, et oma teises nõudes, millega palutakse „lükata tagasi Anheuser-Buschi 1. aprilli 1996. aasta registreerimistaotlus
         klassidesse 16, 21, 25 ja 31 kuuluvate kaupade jaoks”, soovib Budvar sisuliselt, et Esimese Astme Kohus kohustaks ühtlustamisametit
         taotletava kujutismärgi registreerimisest keelduma (vt selle kohta Esimese Astme Kohtu 23. oktoobri 2002. aasta otsus kohtuasjas
         T‑388/00: Institut für Lernsysteme vs. Siseturu Ühtlustamise Amet − Educational Services (ELS), EKL 2002, lk II‑4301, punkt 18 ja 9. märtsi 2005. aasta otsus kohtuasjas
         T‑33/03: Osotspa vs. Siseturu Ühtlustamise Amet − Distribution & Marketing (Hai), EKL 2005, lk II‑763, punkt 14).
      
      39      Selles osas tuleb meenutada, et kooskõlas määruse nr 40/94 artikli 63 lõikega 6 peab ühtlustamisamet võtma vajalikud meetmed
         Euroopa Kohtu otsuse täitmiseks. Seega ei ole Esimese Astme Kohtu pädevuses ühtlustamisametile korraldusi anda (Esimese Astme
         Kohtu 31. jaanuari 2001. aasta otsus kohtuasjas T‑331/99: Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld vs. Siseturu Ühtlustamise Amet (Giroform), EKL 2001, lk II‑433, punkt 33; 27. veebruari 2002. aasta otsus kohtuasjas T‑34/00:
         Eurocool Logistik vs. Siseturu Ühtlustamise Amet (EUROCOOL), EKL 2002, lk II‑683, punkt 12 ja eespool punktis 38 viidatud kohtuotsus ELS, punkt 19).
      
      40      Järelikult on Budvari teine nõue vastuvõetamatu. 
      
      B –  Põhiküsimus
      41      Budvari hagi tugineb üheleainsale väitele, mis tuleneb määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 4 rikkumisest.
      
      42      Kõigepealt käsitleb Budvar päritolunimetuste kaitse alaseid Prantsuse õigusnorme.
      
      43      Budvar märgib eelkõige, et päritolunimetuste eesmärgiks on seostada kaupa geograafilise tähisega, mis tagab selle kauba päritolu
         ning kvaliteediomadusi, kaitstes niimoodi samaaegselt nii tarbijat kui selle kauba tootjat väärkasutuse eest. See eesmärk
         õigustab asjaolu, et Prantsusmaal on päritolunimetuste kaitset puudutavad normid sätestatud nii intellektuaalomandi seadustikus
         kui ka maapiirkondade seadustikus, mis mõlemad viitavad tarbijakaitse seadustikule. Budvar märgib samuti, et päritolunimetus
         määratletakse dekreedis, millega piiritletakse tootmise geograafiline ala ning millega määratakse kindlaks asjaomase kauba
         tootmis- ning heakskiitmistingimused.
      
      44      Peale selle märgib Budvar, et päritolunimetuste staatus on seotud avaliku korraga ja neil on absoluutne kaitse ning et Prantsuse
         õiguses on päritolunimetused kaubamärkide suhtes ülimuslikud. See ilmneb absoluutses keelus taotleda sellise kaubamärgi registreerimist,
         mis rikub päritolunimetust ning samuti keelus kasutada tähist, mis seetõttu, et selles esineb geograafiline nimi, millest
         päritolunimetus koosneb, rikub päritolunimetust. Budvar rõhutab selles osas esiteks asjaolu, et tarbijakaitse seadustiku artiklis L. 115‑5
         nähakse ette, et „[k]ontrollitud päritolunimetust ei saa ühelgi juhul pidada liiginimetuseks ning seda ei saa vabalt kasutada”,
         ning teiseks, et sisuliselt on päritolunimetus teatavast kohast pärineva kauba tähis, ning kolmandaks, et päritolunimetus
         ei saa vastupidiselt kaubamärgile, mida ei kasutata, kehtetuks muutuda.
      
      45      Budvar järeldas sellest, et kaubamärgi registreerimine ei ole kunagi võimalik, kui see võib rikkuda Prantsusmaal kaitstud
         päritolunimetust, olenemata kaupadest ja teenustest, mille jaoks see registreerimistaotlus on esitatud. Sellest tulenevalt
         ei saa päritolunimetust kasutada ühegi teise kauba jaoks, hoolimata selle identsusest, sarnasusest või erinevusest. 
      
      46      Neid asjaolusid arvesse võttes väidab Budvar, et apellatsioonikoda tegi kaks viga.
      
      47      Väite esimeses osas leiab Budvar, et maapiirkondade seadustiku artikkel L. 641‑2 ei ole kohaldatav ning et apellatsioonikoda
         oleks pidanud sellele asjaolule hinnangu andmisel, kas geograafilist nime sisaldavast kaitstud nimetusest koosneva tähise
         registreerimine kaubamärgina on lubatud, lähtuma intellektuaalomandi seadustiku artiklitest L. 711‑3 ja L. 711‑4.
      
      48      Väite teises osas leiab Budvar teise võimalusena, et apellatsioonikoda kohaldas igal juhul vääralt maapiirkondade seadustiku
         artiklit L. 641‑2.
      
      49      Esimese Astme Kohus märgib, et poolte esitatud argumendid puudutavad eriti maapiirkondade seadustiku artikli L. 641‑2 neljanda
         lõigu tähendust käesolevas asjas.
      
      1.     Väite esimene osa, mis puudutab maapiirkondade seadustiku artikli L. 641‑2 neljanda lõigu kohaldatamatust
      a)     Poolte argumendid
       Budvari argumendid
      50      Viidates määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 4 sõnastusele, märgib Budvar, et ei ole vaidlustatud seda, et Prantsuse õigus võimaldab
         päritolunimetuse omanikul intellektuaalomandi seadustiku artikli L. 711‑4 ning maapiirkondade seadustiku artikli L. 641‑2
         alusel keelata nii hilisema kaubamärgi registreerimine kui ka selle kasutamine.
      
      51      Käesolevas asjas aga taotletakse nimetuse „Budweiser” registreerimist kaubamärgina ning selle kaubamärgi kasutamine ei kuulu
         vaidluse alla. 
      
      52      Seetõttu viitab Budvar intellektuaalomandi seadustiku artiklitele L. 711‑3 ja L. 711‑4, milles on märgitud kaubamärgi registreerimistest
         keeldumise alused. 
      
      53      Intellektuaalomandi seadustiku artikli L. 711‑4 punkti d alusel, milles sätestatakse, et „[k]aubamärgina ei või kasutusele
         võtta tähist, mis rikub varasemaid õigusi, eelkõige […] kaitstud päritolunimetust”, leiab Budvar, et päritolunimetuse kasutusõiguse
         omanik võib taotleda päritolunimetust kujutava või imiteeriva kaubamärgi kehtetuks tunnistamist ning kasutamise keelamist.
         
      
      54      Budvar märgib samuti, et päritolunimetused on varasemad õigused, mis on takistuseks kaubamärgi kehtivusele, ilma et segiajamise
         tõenäosuse või kaupade sarnasuse tõendamine oleks vajalik, vastupidiselt sellele, mida nõutakse ärinimede või selliste ärinimede,
         mis sisaldavad viidet tegevusalale, kauplusesiltide, kaubanduses kasutatavate nimetuste või varasemate kaubamärkide puhul.
         Viimati mainituga seoses viitab Budvar intellektuaalomandi seadustiku artiklitele L. 716‑1, L. 713‑2 ja L. 713‑3. Seetõttu
         tuleb intellektuaalomandi seadustiku artikli L. 711‑4 alusel järeldada, et tähist, millel kujutatakse päritolunimetust, ei
         saa kaubamärgina kasutusele võtta, arvestamata seejuures kõnealuse päritolunimetuse üldtuntust, mis tuleneb päritolunimetuse
         määratlusest endast, ning kaupu, mille jaoks kaubamärki taotletakse.
      
      55      Budvar lisab samuti, et kaubamärgi registreerimisest keeldumise otsuses võib tugineda ka avaliku korra rikkumisele, mis on
         nähtud ette intellektuaalomandi seadustiku artikli L. 711‑3 punktis b, kus sätestatakse, et „[k]aubamärgina või kaubamärgi
         osana ei registreerita tähist […], mis on vastuolus avaliku korra või heade kommetega või mille kasutamine on seadusega keelatud”.
         Budvari arvates on juba varem tõendatud, et päritolunimetus seondub avaliku korraga, mistõttu tuleb päritolunimetust rikkuva
         kaubamärgi registreerimise taotlus sel alusel tagasi lükata. Budvar viitab eelkõige Cour d’appel de Paris’ 15. veebruari 1990. aasta
         otsusele, milles see kohus leidis, et avaliku korra all tuleb mõista majandusõiguse kohustuslikke norme, nimelt neid, mille
         eesmärk on tarbijat kaitsta, ning Cour de cassation française’i 26. oktoobri 1993. aasta otsusele, millega tunnustatakse nimetuste
         „Fourme d’Ambert” ja „Fourme de Montbrison” avalikul korra põhinevat kaitset.
      
      56      Budvar märgib lõpuks, et keelatud on ka kõigi eksitavate tähiste registreerimine intellektuaalomandi seadustiku artikli L. 711‑3
         punktis c, kus sätestatakse selle kohta, et „[k]aubamärgina või kaubamärgi osana ei või kasutusele võtta tähist […], mis võib
         avalikkust eksitada eriti kauba või teenuse olemuse, kvaliteedi või geograafilise päritolu osas”. Nii viib Budvari arvates
         klassidesse 16, 21, 25 ja 30 kuuluvate kaupade pakkumine nime „Budweiser” all, mille maine on seotud teatavate kaupadega nagu
         õlu, avalikkuse väärarvamusele või võib avalikkust petta asjaomase kauba omaduste osas, mis on eelkõige seotud selle kauba
         valmistamiskohaga.
      
      57      Seevastu ei ole maapiirkondade seadustiku artikli L. 641‑2 neljanda lõike, mida korratakse tarbijakaitse seadustiku artiklis L. 115‑5,
         eesmärk keelata päritolunimetusega vastuolus oleva kaubamärgi registreerimine, vaid soovitakse keelata üksnes sellise geograafilise
         nime kasutamine, millest päritolunimetus tervikuna või osaliselt koosneb. Budvari arvates ei ole intellektuaalomandi seadustiku
         sätetel sama eesmärk, mis on tarbijakaitse seadustiku sätetel. Esimesed on seotud intellektuaalomandi valdkonda kuuluvate
         tähiste omanikuks saamisega, samas kui teised on otseselt seotud tarbijakaitsega.
      
      58      Seetõttu tuleb hinnates seda, kas tähise, mis koosneb kaitstud nimetuse geograafilist nimest, kaubamärgina kasutusele võtmine
         on lubatud, lähtuda intellektuaalomandi seadustiku artiklitest L. 711‑3 ja L. 711‑4, mitte aga maapiirkondade seadustiku artikli L. 641‑2
         neljandast lõigust, nagu tegi apellatsioonikoda. 
      
      59      Budvar märgib Esimese Astme Kohtu küsimusele 24. augustil 2005 vastuseks saadetud kirjas lisaks, et ühtlustamisameti talitustes
         ning eriti apellatsioonikojas viitas ta oma vastulause põhjendustes maapiirkondade seadustiku artikli L. 641‑2 neljandale
         lõigule. Budvar märgib siiski, et tal on õigus Esimese Astme Kohtus edaspidi esitada väide selle kohta, et see säte ei ole
         käesolevas asjas kohaldatav. Selles osas märgib Budvar esiteks, et ta ei muuda vaidluse eset, kuna selleks on taotletava kujutismärgi
         registreerimisele esitatud vastulause. Teiseks märgib Budvar, et intellektuaalomandi seadustiku artiklitele L. 711‑3 ja L. 711‑4
         tuginemine ei tähendaks uute faktiliste asjaolude arvesse võtmist, kuna need artiklid sisalduvad Esimese Astme Kohtule esitatud
         hagiavalduse põhjendustes. Eriti intellektuaalomandi seadustiku artikli L. 711‑4 punkti d osas märgib Budvar, et sellele sättele
         tugines ta ühtlustamisameti talitustes. Viidates Esimese Astme Kohtu 20. aprilli 2005. aasta otsusele kohtuasjas T‑318/03:
         Atomic Austria vs. Siseturu Ühtlustamise Amet − Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil (ATOMIC BLITZ) (EKL 2005, lk II‑1319), leiab Budvar lõpuks
         sisuliselt, et ühtlustamisamet oleks pidanud omal algatusel hankima teavet asjaomase liikmesriigi siseriikliku õiguse kohta.
         
      
       Ühtlustamisameti argumendid
      60      Enne Budvari väite esimeses osas käsitletud argumentidele vastamist esitab ühtlustamisamet oma tõlgenduse määruse nr 40/94
         artikli 8 lõike 4 sõnastuse ning eriti selles esitatud tingimuste kohta.
      
      61      Esiteks rõhutab ühtlustamisamet seda, et varasem õigus peab põhinema ulatuslikumal kui kohaliku tähtsusega kaubanduses kasutamisel.
         Selles osas märgib ühtlustamisamet, et Lissaboni kokkuleppel põhinevad registreeringud on varasemad õigused, mis kuuluvad
         määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 4 kohaldamisalasse. Sellele lisaks täpsustab ühtlustamisamet, et Budvar on käesolevas asjas
         esitanud tõendid varasemate õiguste kasutamise kohta Prantsusmaal. 
      
      62      Teiseks leiab ühtlustamisamet, et määruse nr 40/94 artikli 8 lõige 4 on kohaldatav registreerimata kaubamärkidele ning sarnastele
         varasematele tähistele, mida kasutatakse kaubanduses kaupade või teenuste või asjaomase õiguse omaniku kaubandustegevuse tähistamiseks.
         Geograafiline päritolu on kaubandustegevusega seotud tegur, kuna see on asjaomaste kaupade valimisel ja ostmisel võtmetähtsusega.
         Ühtlustamisamet viitab selles osas Euroopa Kohtu 20. mai 2003. aasta otsusele kohtuasjas C‑108/01: Consorzio del Prosciutto
         di Parma ja Salumificio S. Rita (EKL 2003, lk I‑5121).
      
      63      Kolmandaks märgib ühtlustamisamet, et määruse nr 40/94 artikli 8 lõikes 4 nähakse ette, et vastulause esitaja peab olema „[r]egistreerimata
         kaubamärgi või mõne muu […] kaubanduses kasutatava tähise omanik”. Ühtlustamisamet täpsustab selles osas, et teatavates õiguskordades
         ei ole geograafilised tähised kaubanduslikud tähised, kuna isikutele, kellele on õigus neid kasutada, ei ole antud ühtegi
         isiklikku õigust. Seevastu teistes õigussüsteemides antakse füüsilistele isikutele või ühingutele geograafilise tähise kasutamise
         ainuõigus, sh õigus keelata hilisema kaubamärgi kasutamine. Viimasel juhul, mille alla käib ühtlustamisameti sõnul käesoleval
         juhul kohaldatav Prantsuse õigus, kuulub geograafilisest tähisest tulenev õigus määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 4 kohaldamisalasse.
      
      64      Peale selle märgib ühtlustamisamet Lissaboni kokkuleppe artikli 5 lõikele 1 viidates, et asjaomased päritolunimetused on registreeritud,
         olgugi et pädevate haldusasutuste taotlusel, füüsiliste isikute või avalik-õiguslike või eraõiguslike juriidiliste isikute
         nimel. Peale selle nähakse Lissaboni kokkuleppe artiklis 8 ette, et päritolunimetuste kaitse tagamiseks vajalikud meetmed
         võib võtta siseriikliku õiguse alusel pädeva haldusasutuse algatusel, prokuratuuri taotlusel või neid võib võtta iga huvitatud
         isik. Ühtlustamisameti arvates on kaitstud tähise kasutamise ainuõigus, millega kaasneb õigus algatada kohtuasi tähise väärkasutuse
         vastu, piisav, et seda määratleda omaniku õigusena või omaniku vähemalt sellega võrdväärse õigusena määruse nr 40/94 artikli 8
         lõige 4 tähenduses. Seda järeldust kinnitatakse Lissaboni kokkuleppe artikli 5 lõikes 3.
      
      65      Neljandaks märgib ühtlustamisamet, et asjaomane õigus peab siseriikliku õiguse alusel olema kaitstud enne vaidlusaluse kaubamärgitaotluse
         esitamise kuupäeva. Käesoleval juhul rõhutab ühtlustamisamet, et asjaomased päritolunimetused registreeriti 22. novembril
         1967 ning nende kaitse hakkas Prantsusmaal kehtima alates sellest registreerimisest. Seega on asjaomased õigused varasemad
         kui vaidlusaluse kaubamärgitaotluse esitamise kuupäev.
      
      66      Viiendaks käsitleb ühtlustamisamet tingimust, mille kohaselt peab varasem õigus andma selle omanikule kohaldatava siseriikliku
         õiguse alusel õiguse keelata selle kaubamärgi kasutamine, mille kohta on esitatud vastulause.
      
      67      Ühtlustamisamet vastab nüüd eelkõige Budvari poolt väite esimeses osas esitatud argumentidele, mis puudutavad kohaldatavat
         Prantsuse õigust.
      
      68      Ühtlustamisameti arvates puudub vaidlus selle üle, et Prantsuse asjaomased õigusnormid sisaldavad mitmeid sätteid, milles
         käsitletakse päritolunimetuste ning hilisemate tähiste vahelist vastuolu. 
      
      69      Ühtlustamisamet märgib maapiirkondade seadustiku artikli L. 641‑2 neljandale lõigule viidates, et seda sätet mainitakse ning
         korratakse tarbijakaitse seadustiku artiklis L. 115‑5.
      
      70      Budvari argumentide osas, milles väidetakse vastupidiselt apellatsioonikoja otsusele, et kohaldatavad sätted on intellektuaalomandi
         seadustiku artikli L. 711‑3 punktid b ja c ning artikli L. 711‑4 punkt d, mitte maapiirkondade seadustiku artikkel L. 641‑2,
         märgib ühtlustamisamet, et määruse nr 40/94 artikli 8 lõikega 4 seotud olukorras tuleb siseriiklikku õigust kohaldada samal
         viisil kui seda teeks siseriiklik kohus. Selles osas on siseriiklikul kohtul eripädevus, mis on ühtlustamisametile siduv.
         
      
      71      Ühtlustamisamet märgib, et kõikides Budvari poolt vastulausemenetluses või Esimese Astme Kohtu menetluses viidatud siseriiklikes
         kohtuotsustes, milles on käsitletud päritolunimetuste ja hilisemate kaubamärkide vahelist vastuolu, on kohaldatud maapiirkondade
         seadustiku artikli L. 641‑2 neljandat lõiget, mitte intellektuaalomandi seadustiku artikli L. 711‑4 punkti d. See osutab asjaolule,
         et intellektuaalomandi seadustiku artikli L. 711‑4 punkt d või selle seadustiku mõni muu säte ei ole kohaldatav.
      
      72      Analüüsides lähemalt intellektuaalomandi seadustiku artikli L. 711‑4 punkti d, vaidlustab ühtlustamisamet Budvari järelduse,
         mille kohaselt on päritolunimetuste poolt antav kaitse hilisemate kaubamärkide vastu absoluutne ja tingimusteta. Ühtlustamisamet
         märgib selles osas, et intellektuaalomandi seadustiku artikli L. 711‑4 punktis d käsitletakse sellise tähise registreerimise
         keeldu, mis on vastuolus päritolunimetusega, mitte sellise tähise kasutamise keeldu. Kuna määruse nr 40/94 artikli 8 lõikes 4
         sätestatakse otsesõnu, et siseriiklik õigus annab „õiguse keelata hilisema kaubamärgi kasutamine”, mitte selle registreerimine,
         siis järeldab ühtlustamisamet sellest, et intellektuaalomandi seadustiku artikkel L. 711‑4 ei ole kohaldatav. 
      
      73      Kui eeldada, et registreerimise keelamise õigus annab ka õiguse keelata hilisema kaubamärgi kasutamine, siis tuleb võtta arvesse
         tingimusi, mille korral päritolunimetust intellektuaalomandi seadustiku artikli L. 711‑4 punkti d tähenduses „rikutakse”.
      
      74      Ühtlustamisamet leiab, nagu Budvar on märkinud, et intellektuaalomandi seadustikus ei käsitleta seda „rikkumise” mõistet päritolunimetuste
         puhul, samas kui see seadustik on selgesõnalisem varasemate kaubamärkide, ärinimede, mis sisaldavad viidet tegevusalale, või
         kaubanduses kasutatavate nimetuste osas. Ühtlustamisameti sõnul ei ole see üllatav, kuna päritolunimetuste kaitse ulatus määratletakse
         nimelt maapiirkondade seadustiku artikli L. 641‑2 neljandas lõigus. Seega tuleb „rikkumise” mõistet tõlgendada viimatinimetatud
         sätte põhjal.
      
      75      Nendest põhjendustest tulenevalt ei laienda ega kitsenda intellektuaalomandi seadustiku artikli L. 711‑4 punkt d maapiirkondade
         seadustiku artikli L. 641‑2 neljanda lõigu õiguslikku sisu. Viimatinimetatud säte on ainus, mida tuleb kohaldada päritolunimetustele
         antud kaitse ulatuse kindlaksmääramisel hilisemate tähiste, eriti kaubamärkide kasutamise suhtes.
      
      76      Seoses sellega, et Budvar tugineb intellektuaalomandi seadustiku artikli L. 711‑3 punktidele b ja c, leiab ühtlustamisamet,
         et see säte ei ole asjakohane, kuna selles käsitletakse absoluutseid keeldumispõhjuseid, nagu avalikku korda rikkuvate või
         avalikkust eriti kauba või teenuse olemuse, kvaliteedi või geograafilise päritolu osas eksitada võivate tähiste keeldu. See
         säte vastab määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punktidele f ja g. Tuginedes Esimese Astme Kohtu 9. aprilli 2003. aasta otsusele
         kohtuasjas T‑224/01: Durferrit vs. Siseturu Ühtlustamise Amet − Kolene (NU-TRIDE) (EKL 2003, lk II‑1589), märgib ühtlustamisamet, et igal juhul ei saa ühtlustamisameti
         vastulausemenetluses tugineda absoluutset keeldumispõhjust reguleerivatele siseriiklikele või ühenduse sätetele. 
      
      77      Ühtlustamisamet märgib Esimese Astme Kohtu küsimusele 9. augustil 2005 vastuseks saadetud kirjas lisaks, et Budvar ei saa
         tugineda maapiirkondade seadustiku artikli L. 641‑2 neljanda lõigu kohaldamatusele käesoleval juhul, mil ta on ühtlustamisameti
         talitustes väitnud, et asjaomane vastulause tugineb sellele sättele.
      
       Anheuser-Buschi argumendid
      78      Anheuser-Busch märgib esiteks, et määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 4 raames ning asjas tähtsust omava siseriikliku õiguse
         osas kuuluvad kohaldatavad õigusnormid, kohtupraktika ning õigusdoktriin faktiliste asjaolude hulka. Määruse nr 40/94 artikli 74
         lõike 1 alusel tuleb need asjaolud esitada ja tõendada vastulause esitajal. Käesolevas asjas ei ole Budvar esitanud ei sidusat
         selgitust kohaldatava õiguse kohta ega ka tõendeid oma seisukohtade toetuseks.
      
      79      Seoses kohaldatava Prantsuse õigusega leiab Anheuser-Busch, et erinevate menetluste jooksul Budvari esitatud asjaolud on olnud
         vastuolulised ja mitte väga selged. Ühtlustamisametis tugines vastulause põhiliselt maapiirkondade seadustiku artikli L. 641‑2
         neljandale lõikele. Kuna apellatsioonikoda lükkas vastulause sel alusel tagasi, siis muutis Budvar oma arvamust ning väitis
         esmakordselt, et maapiirkondade seadustiku artikli L. 641‑2 neljas lõik ei ole kohaldatav (leides, et tuleb kohaldada intellektuaalomandi
         seadustiku artikleid L. 711‑3 ja L. 711‑4). See arvamusemuutus ning Prantsuse õigusliku olukorra vastuoluline esitamine õigustavad
         Anheuser-Buschi arvates juba iseenesest käesoleva hagi rahuldamata jätmist. Anheuser-Busch väidab eelkõige, et selles menetlusstaadiumis
         ei saa Budvar õiguslikku alust muuta ning et selle kohta Esimese Astme Kohtus esitatud argumente ei tohiks arvesse võtta.
         See on kooskõlas Esimese Astme Kohtu asjaomase praktikaga (Esimese Astme Kohtu 3. juuli 2003. aasta otsus kohtuasjas T‑129/01:
         Alejandro vs. Siseturu Ühtlustamise Amet − Anheuser‑Busch (BUDMEN), EKL 2003, lk II‑2251, punkt 67 ja 18. veebruari 2004. aasta otsus kohtuasjas
         T‑10/03: Koubi vs. Siseturu Ühtlustamise Amet − Flabesa (CONFORFLEX), EKL 2004, lk II‑719, punkt 52).
      
      80      Anheuser-Busch väidab lisaks, et maapiirkondade seadustiku artikli L. 641‑2 neljas lõik on kohaldatav. Anheuser-Busch rõhutab,
         et Budvar märkis ise, et intellektuaalomandi seadustiku artiklis L. 711‑4 „keelatakse sellise tähise registreerimise taotlemine,
         mis rikub päritolunimetust”, samas kui teisalt maapiirkondade seadustiku artikli L. 641‑2 neljandas lõigus „keelatakse üksnes
         sellise geograafilise nime kasutamine, millest päritolunimetus täielikult või osaliselt koosneb”. Teisisõnu käsitletakse intellektuaalomandi
         seadustiku artiklis L. 711‑4 Prantsuse kaubamärkide registreerimist, samas kui maapiirkondade seadustiku artikli L. 641‑2
         neljas lõige puudutab hilisema kaubamärgi kasutamist. Seetõttu ning kuna määruse nr 40/94 artikli 8 lõige 4, puudutab „õigust
         keelata hilisema kaubamärgi kasutamine”, järeldab Anheuser-Busch, et üksnes maapiirkondade seadustiku artikli L. 641‑2 neljas
         lõige on kohaldatav.
      
      81      Peale selle, eeldades, et intellektuaalomandi seadustiku artiklit L. 711‑4 käsitlevad Budvari argumendid on vastuvõetavad
         ning neid tuleb analüüsida, leiab Anheuser-Busch, et need on põhjendamatud. 
      
      82      Eelkõige rõhutab Anheuser-Busch, et intellektuaalomandi seadustiku artiklis L. 711‑4 ei määratleta kõigi nende varasemate
         õiguste kaitse ulatust, mida selles sättes mainitakse. Sätestades, et need varasemad õigused takistavad kaubamärgi kasutusele
         võtmist, kui asjaomane kaubamärk neid kahjustab, eeldatakse intellektuaalomandi seadustiku artiklis L. 711‑4 pigem seda, et
         kaitse on määratletud ja reguleeritud mujal. Kui Budvari esitatud tõlgendus oleks õige, oleks teistel varasematel kaubamärkidel
         − nagu varasemad tuntud kaubamärgid, autoriõigused, tööstusomandi- või isiklikud õigused − hilisemate kaubamärkide suhtes
         „absoluutne kaitse”, sõltumata muudest tingimustest nagu eelkõige asjaomaste õiguste sarnasus.
      
      83      Intellektuaalomandi seadustiku artikli L. 711‑4 osas tekkiv tegelik küsimus on see, kas varasemaid õigusi on rikutud või mitte.
         Sellele saab vastust anda üksnes nendele õigustele kohaldatavaid erinorme arvesse võttes. Selles osas märgib Anheuser-Busch,
         et intellektuaalomandi seadustikus endas viidatakse otsesõnu maapiirkondade seadustikule. Eriti intellektuaalomandi seadustiku
         VII peatüki II jaotis, milles käsitletakse „päritolunimetusi”, sisaldab vaid üht artiklit (L. 721-1), milles sätestatakse,
         et „[p]äritolunimetuste määratlemist käsitlevad normid on kehtestatud tarbijakaitse seadustiku artiklis L. 115‑1”. Päritolunimetuste
         kaitse suhtes kohaldatavad sätted on seega esitatud tarbijakaitse seadustikus, mis omakorda viitab maapiirkondade seadustikule.
         Anheuser-Busch vaidlustab seega Budvari kaitstava seisukoha, mille kohaselt päritolunimetust kujutavat tähist ei saa ühelgi
         tingimusel kaubamärgina registreerida. Anheuser‑Buschi arvates on päritolunimetus kaitstud teatud kauba jaoks. Kuna käesolevates
         kohtuasjades käsitletavad kaubad on erinevad, siis ei saa sama sõna kasutamine nende kaupade jaoks päritolunimetusi, v.a erilistel
         asjaoludel, rikkuda. Selliseid tingimusi reguleeritakse üksnes maapiirkondade seadustiku artikli L. 641‑2 neljandas lõigus,
         mitte intellektuaalomandi seadustiku artiklis L. 711‑4. Seega ei ole viimatinimetatud säte kohaldatav selle kindlaks tegemisel,
         kas Prantsuse õigus kuulub Budvarile määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 4 alusel õigus. 
      
      84      Anheuser-Busch märgib lisaks, et Budvar tugineb kuueaastase menetluse jooksul esimest korda intellektuaalomandi seadustiku
         artikli L. 711‑3 punktide b ja c rikkumisele. Anheuser-Busch ei leia, et oleks vajalik neile argumentidele vastata, sest need
         on vastuvõetamatud ning neid ei saa kohaldada. Need väited on esitatud hilinenult ning igal juhul ei ole nende toetuseks esitatud
         faktilisi asjaolusid ega tõendeid. Anheuser‑Busch rõhutab samuti, et käesolevad kohtuasjad on saanud alguse vastulausemenetlustest,
         milles käsitleti suhtelisi keeldumispõhjuseid. Intellektuaalomandi seadustiku artiklis L. 711‑3 käsitletakse aga kaubamärgi
         registreerimisest keeldumise absoluutseid põhjuseid ning kõigele lisaks kohaldatakse seda üksnes Prantsusmaal esitatud kaubamärgitaotlustele.
      
      b)     Esimese Astme Kohtu hinnang
      85      Tuleb märkida, et määruse nr 40/94 artikli 8 lõikes 4 luuakse võimalus ühenduse kaubamärgitaotlusele vastulause esitamiseks
         muu tähise kui varasema kaubamärgi alusel, kuna varasemale kaubamärgile tuginemise olukorda reguleeritakse artikli 8 lõigetes 1–3
         ja 5.
      
      86      Määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 4 kohaselt peab seda tähist kasutatama kaubanduses ning selle mõju peab olema ulatuslikum
         kui kohaliku tähtsusega. Selle tähise suhtes kohaldatava liikmesriigi õiguse kohaselt peavad õigused kõnealusele tähisele
         olema omandatud enne ühenduse kaubamärgi registreerimise taotluse kuupäeva või ühenduse kaubamärgi registreerimise taotluses
         nõutud prioriteedikuupäeva. Samuti peab tähise suhtes kohaldatava liikmesriigi õigus andma kõnealuse tähise omanikule õiguse
         keelata hilisema kaubamärgi kasutamine.
      
      87      Budvari poolt Esimese Astme Kohtus tõstatatud küsimuses käsitletakse määruse nr 40/94 artikli 8 lõikes 4 esitatud viimast
         tingimust ehk seda, kas käesoleval juhul on piisavalt tõendatud, et viidatud päritolunimetused annavad kohaldatava Prantsuse
         õiguse alusel hilisema kaubamärgi kasutamise keelamise õiguse.
      
      88      Kuna määruse nr 40/94 artikli 8 lõige 4 on paigutatud suhtelisi keeldumispõhjuseid puudutavasse osasse ning võttes arvesse
         selle määruse artiklit 74, siis lasub asjaolu, kas kõnealune tähis annab hilisema kaubamärgi kasutamise keelamise õiguse,
         tõendamiskoormis ühtlustamisametile vastulause esitanud isikul.
      
      89      Neil asjaoludel tuleb võtta arvesse eelkõige viidatud siseriiklikke õigusnorme ning asjaomase liikmesriigi kohtute poolt tehtud
         otsuseid. Selle põhjal peab vastulause esitaja tõendama, et kõnealune tähis kuulub liikmesriigi nende õigusnormide kohaldamisalasse,
         millele on tuginetud, ning et see tähis annab õiguse keelata hilisema kaubamärgi kasutamine. Tuleb rõhutada, et määruse nr 40/94
         artikli 8 lõike 4 kontekstis peab vastulause esitaja poolne tõendamine lähtuma ühenduse kaubamärgist, mille registreerimist
         taotletakse.
      
      90      Apellatsioonikoda leidis Lissaboni kokkuleppe artikli 1 lõigetele 1 ja 2, artikli 2 lõikele 1, artiklile 3, artikli 5 lõikele 1
         ja artiklile 8 viidates (vaidlustatud otsuse punktid 41–45), et „Lissaboni kokkuleppe alusel registreeritud päritolunimetused
         on Prantsusmaal kaitstud maapiirkondade seadustiku artikli L. 641–2 alusel” (vaidlustatud otsuse punkt 46).
      
      91      Tuleb märkida, et maapiirkondade seadustiku artikli L. 641‑2 neljanda lõigu sätteid korratakse tarbijakaitse seadustiku artikli L. 115–5
         neljandas lõigus.
      
      92      Samuti tuleb märkida, et Budvar tugines ühtlustamisameti talitustes ja eriti apellatsioonikojale esitatud kaebuse raames maapiirkondade
         seadustiku artikli L. 641‑2 neljanda lõigu sätetele, mida korratakse tarbijakaitse seadustiku artikli L. 115–5 neljandas lõigus.
      
      93      Budvar tugineb Esimese Astme Kohtu menetluses esimest korda asjaolule, et maapiirkondade seadustiku artikkel L. 641‑2 ei ole
         käesolevas asjas kohaldatav ning et apellatsioonikoda oleks pidanud tuginema intellektuaalomandi seadustiku artikli L. 711‑3
         punktidele b ja c ning artikli L. 711‑4 punktile d.
      
      94      Kõigepealt tuleb märkida, et peale maapiirkondade seadustiku artikli L. 641‑2 sätete on Budvar ühtlustamisameti talitustes
         tuginenud intellektuaalomandi seadustiku teatavatele artiklitele. Peale selle tuleb eriti intellektuaalomandi seadustiku artikli L. 711‑4
         punkti d osas märkida, et selles sättes käsitletakse „kaitstud” päritolunimetusi. Seetõttu oli hagejal õigus tõstatada küsimus
         intellektuaalomandi seadustiku artikli L. 711‑4 punkti d kohast Prantsuse õiguses ning seosest, mis võib selle sätte ning
         maapiirkondade seadustiku artikli L. 641‑2 vahel olla. Neil põhjustel leiab Esimese Astme Kohus, et Budvaril on õigus vaidlustada
         maapiirkondade seadustiku artikli L. 641‑2 sätete selline kohaldamine, nagu seda tegi apellatsioonikoda käesolevas asjas,
         ning eriti intellektuaalomandi seadustiku artikli L. 711‑4 punkti d arvesse võtmata jätmine.
      
      95      Põhiküsimuse osas tuleb esiteks märkida, et Budvar lähtub õiguslikust eeldusest, et maapiirkondade seadustiku artikli L. 641‑2
         neljas lõik ei ole kohaldatav, kuna selle sättega keelatakse geograafilise nime, millest koosneb päritolunimetus, kasutamine,
         mitte kaubamärgi registreerimine. Budvari argumente tuleb mõista nii, et maapiirkondade seadustiku artikli L. 641‑2 neljas
         lõik ei ole kohaldatav menetluses, mille esemeks on ühenduse kaubamärgi registreerimine. Selles osas piisab kui märkida, et
         määruse nr 40/94 artikli 8 lõikes 4 nähakse ette, et kohaldatava siseriikliku õiguse kohaselt peab asjaomane tähis andma omanikule
         õiguse keelata hilisema kaubamärgi „kasutamine”. Määruse nr 40/94 artikli 8 lõikes 4 ei nähta ette, et kohaldatava liikmesriigi
         õiguse kohaselt annab kõnealune tähis omanikule õiguse keelata „kaubamärgi registreerimine”. Seega ei ole Budvari eeldus põhjendatud.
         Seega ei saa sel põhjusel jätta maapiirkondade seadustiku artikli L. 641‑2 neljandat lõiku arvesse võtmata.
      
      96      Teiseks tuleb märkida, et maapiirkondade seadustiku artikli L. 641‑2 neljandas lõigus käsitletakse olukordi, kus hilisemas
         tähises kasutatakse otseselt või kaudselt geograafilist nime, millest päritolunimetus koosneb.
      
      97      Lissaboni kokkuleppe artiklis 2, mille alusel on asjaomased nimetused päritolunimetustena registreeritud, nähakse ette, et
         selle kokkuleppe tähenduses tuleb mõista päritolunimetuse all riigi, piirkonna või koha „geograafilist tähist”, millega tähistatakse
         sellest kohast pärinevat kaupa, ja mille kvaliteet või omadused tulenevad eranditult või valdavalt asjaomasest geograafilisest
         keskkonnast koos selle looduslike ja inimfaktoritega.
      
      98      Käesoleval juhul ei vaielda selle üle, et taotletavas kujutismärgis kasutatakse otseselt geograafilist tähist, millest koosneb
         asjaomane päritolunimetus Lissaboni kokkuleppe artikli 2 tähenduses.
      
      99      Kolmandaks tuleb märkida, et maapiirkondade seadustiku artikli L. 641‑2 neljas lõik asub IV jaotises, milles käsitletakse
         põllumajandus- või toidukaupade töötlemist ning I peatükis, mille pealkiri on „Päritolunimetused”. Maapiirkondade seadustiku
         artiklites L. 641‑1‑1 kuni L. 641‑4 nähakse ette päritolunimetuste tunnustamise menetluse raamistik ja artikli L. 641‑2 neljandas
         lõigus täpsustatakse päritolunimetuste kaitse ulatus, kui kasutatakse geograafilist nime, millest see päritolunimetus koosneb,
         või seda nime mainitakse mingil muul viisil. Tuleb märkida, et ühenduse registreeritud päritolunimetuste, geograafiliste tähiste
         ning eripärasertifikaatide kaitset reguleeritakse maapiirkondade seadustiku artiklites L. 642‑1 kuni L. 642‑4.
      
      100    Tarbijakaitse seadustiku artikli L. 115‑5 neljandat lõiku, milles korratakse maapiirkondade seadustiku artikli L. 641‑2 neljanda
         lõigu sätteid, asub omakorda pealkirja „Päritolunimetused” kandvas jaos, mis ise asub kaupade ja teenuste töötlemist puudutavas
         peatükis ning jaotises, milles käsitletakse tarbijatele antavat teavet. Tarbijakaitse seadustiku artikli L. 115‑5 neljandas
         lõigus korratakse kontrollitud päritolunimetuse andmise korda, nagu see on sätestatud maapiirkondade seadustiku artiklis L. 641‑2,
         ning selle sätte neljandast lõigust tuleneva päritolunimetuste kaitse ulatust, kui kasutatakse geograafilist nime, millest
         see päritolunimetus koosneb, või seda nime mainitakse mingil muul viisil.
      
      101    Sellest tuleneb, et maapiirkondade seadustiku artikli L. 641‑2 neljas lõik ning tarbijakaitse seadustiku artikli L. 115‑5
         neljas lõik, milles seda korratakse, on erinormid, milles määratletakse päritolunimetuste kaitse ulatus Prantsuse õiguses,
         kui kasutatakse geograafilist nime, millest see päritolunimetus koosneb, või seda nime mainitakse mingil muul viisil.
      
      102    Intellektuaalomandi seadustiku artikli L. 711‑4 punkti d sätteid ning selle seadustiku muid sätteid, millele Budvar on viidanud,
         korratakse tootja-, müüja- või teenuste kaubamärke käsitlevas I jaotises ning pealkirja „Kaubamärgi koostisosad” kandvas I peatükis.
      
      103    Selles osas tuleb esiteks märkida, et intellektuaalomandi seadustiku sätted, millele Budvar tugineb, ei asu sarnaselt eespool
         nimetatud maapiirkondade seadustiku ning tarbijakaitse seadustiku sätetega konkreetselt päritolunimetusi käsitlevas seadustiku
         osas. 
      
      104    Lisaks tuleb märkida, et intellektuaalomandi seadustiku sätted, millele Budvar tugineb, käsitlevad kaubamärkide registreerimise
         tingimusi Prantsuse õiguses, mitte kaubamärkide kasutamist määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 4 punkti b tähenduses.
      
      105    Lisaks sätestatakse intellektuaalomandi seadustiku artikli L. 711‑4 punktis d täpsemalt, et „[k]aubamärgina ei registreerita
         tähist, mis rikub […] kaitstud päritolunimetust”. Selleks et määrata kindlaks, millisel määral on päritolunimetus „kaitstud”
         ning vajaduse korral seda, kas tähis seda „rikub”, tuleb pöörduda muu hulgas maapiirkondade seadustiku artikli L. 641‑2 neljanda
         lõigu sätete poole, mida korratakse tarbijakaitse seadustiku artikli L. 115‑5 neljandas lõigus, kui sarnaselt käesoleva juhuga
         kasutatakse taotletavas kaubamärgis geograafilist tähist, millest koosneb asjaomane päritolunimetus.
      
      106    Neljandaks tuleb märkida, et vaidlustatud otsuse tegemise ajal oli ainus Prantsuse kohtu otsus, milles sarnaselt käesoleva
         juhuga käsitleti geograafilisest tähisest koosneva kolmandas riigis registreeritud ning Lissaboni kokkuleppe alusel kaitstava
         päritolunimetuse kasutamist erineva kauba jaoks ja mis oli tehtud pärast maapiirkondade seadustiku artikli L. 641‑2 neljanda
         lõigu lisamist 1990. aastal Prantsuse õigusesse, Cour d’appel de Paris’ 17. mai 2000. aasta otsus, millega kinnitati Kuuba
         päritolunimetused „Habana” ja „Habanos” sigarite ning lehttubaka või töödeldud tubaka ning sellest tubakast valmistatud kaupade
         jaoks (edaspidi „Cour d’appel de Paris’ otsus Habana”). Budvar tugines sellele otsusele ühtlustamisameti talitustes.
      
      107    Selles kohtuasjas vaidlustati Prantsusmaal parfüümide jaoks registreeritud ja kasutatud kaubamärk „Havana”.
      
      108    Selles kohtuasjas analüüsis Cour d’appel de Paris kõigepealt tarbijakaitse seadustiku artikli L. 115‑5 neljandas lõigus, milles
         korratakse maapiirkondade seadustiku artikli L. 641‑2 neljanda lõigu sätteid, esitatud tingimusi ning jõudis järeldusele,
         et „päritolunimetuse „Habana” üldtuntuse ärakasutamise tõenäosus [oli] tegelik ning seega piisavalt selge”.
      
      109    Seejärel leidis Cour d’appel de Paris otsuse osas, mis kannab pealkirja „Võetavad meetmed”, et eelkõige intellektuaalomandi
         seadustiku artikli L. 711‑4 punkti d alusel oli hagejal „õigus nõuda Prantsusmaal taotletud kaubamärgi tühistamist”.
      
      110    Intellektuaalomandi seadustiku artiklitele tuginemata märkis Cour d’appel de Paris peale selle, et hagejal „oli samuti õigus
         nõuda, et [asjaomastel] äriühingutel keelataks kasutada nimetust „havana” kõigi [oma] kosmeetikatoodete jaoks”. Cour d’appel
         de Paris’ sõnul tuleneb nimetuse „havana” kasutamise keeld tarbijakaitse seadustiku artikli L. 115‑5 neljanda lõigu sätetest,
         milles korratakse maapiirkondade seadustiku artikli L. 641‑2 neljanda lõigu sätteid.
      
      111    Sellest tuleneb, et Cour d’appel de Paris analüüsis selles kohtuasjas tarbijakaitse seadustiku artikli L. 115‑5 neljandas
         lõigus, milles korratakse maapiirkondade seadustiku artikli L. 641‑2 neljanda lõigu sätteid, sätestatud tingimusi, et teha
         kindlaks, milline on kõnealuste Lissaboni kokkuleppe alusel registreeritud päritolunimetuste võimalik kaitse Prantsuse õiguse
         alusel.
      
      112    Sellest tuleneb samuti, et kohaldades tarbijakaitse seadustiku eespool nimetatud sätteid, milles korratakse maapiirkondade
         seadustiku sätteid, võis Cour d’appel de Paris keelata kõnealuse geograafilisest nimest koosneva päritolunimetuse kasutamise
         asjaomaste kaupade jaoks ning seega vaidlustatud kaubamärgi kasutamise. Maapiirkondade seadustiku artikli L. 641‑2 neljanda
         lõigu sätted, mida korratakse tarbijakaitse seadustiku artikli L. 115‑5 neljandas lõigus, võivad seega anda õiguse keelata
         hilisema kaubamärgi „kasutamine” määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 4 tähenduses.
      
      113    Tuleb märkida, et Cour d’appel de Paris oli kohtuotsuses „Habana” järgitud lähenemist kasutanud juba varem, Prantsuse õiguse
         alusel registreeritud päritolunimetuste kaitse raames 15. detsembri 1993. aasta kohtuotsuses, milles käsitleti kontrollitud
         päritolunimetuse „Champagne” kaitset. Selles otsuses, millele Budvar ühtlustamisameti talitustes samuti tugines, käsitleti
         Prantsusmaal parfüümi jaoks registreeritud kaubamärki, mis sisaldas geograafilist nime, millest koosnes kõnealune päritolunimetus.
         Selles kohtuasjas kohaldas Cour d’appel de Paris enne intellektuaalomandi seadustiku sätete kohaldatavuse üle otsustamist
         esiteks tarbijakaitse seadustiku artikli L. 115‑5 neljandat lõiget, milles korratakse maapiirkondade seadustiku artikli L. 641‑2
         neljanda lõigu sätteid.
      
      114    Kõiki neid asjaolusid kogumis arvesse võttes tuleb leida, et apellatsioonikoda ei teinud viga, kui ta võttis arvesse maapiirkondade
         seadustiku artikli L. 641‑2 neljanda lõigu sätteid, mida korratakse tarbijakaitse seadustiku artikli L. 115‑5 neljandas lõigus.
      
      115    Neil põhjustel tuleb Budvari ainsa väite esimene osa põhjendamatuse tõttu tagasi lükata.
      
      2.      Teise võimalusena esitatud väite teine osa, mis puudutab maapiirkondade seadustiku artikli L. 641‑2 neljanda lõigu väärat
         kohaldamist apellatsioonikoja poolt
      
      a)     Poolte argumendid
       Budvari argumendid
      116    Kui Esimese Astme Kohus leiab, et geograafilise nime, millest koosneb päritolunimetus, kaubamärgina registreerimise taotlus
         kujutab endast geograafilise nime kasutamist maapiirkondade seadustiku artikli L. 641‑2 neljanda lõigu tähenduses, siis palub
         Budvar Esimese Astme Kohtul igal juhul leida, et apellatsioonikoda kohaldas vaidlustatud otsuses seda artiklit ning Lissaboni
         kokkuleppe sätteid vääralt. 
      
      117    Budvar märgib esiteks, et apellatsioonikoda märkis õigesti:
      
      „Vaieldamatult on Prantsuse päritolunimetused Prantsusmaal kaitstud üksnes juhul, kui nende üldtuntus on nõuetekohaselt tõendatud.
         Maapiirkondade seadustiku artiklis L. 641‑2 sätestatakse, et põllu- ja metsamajandus- ning toidukaubad võivad saada päritolunimetuse,
         kui muude tingimuste kõrval on neil „nõuetekohaselt tõendatud üldtuntus”.” (Vaidlustatud otsuse punkt 50.) 
      
      118    Budvar lisab, et apellatsioonikoda pidas siiski võimalikuks täpsustada: 
      
      „Samas ei kohaldu see tingimus välismaistele päritolunimetustele, mida kaitstakse Prantsusmaal Lissaboni kokkuleppe alusel.
         [K]okkuleppe artikli 5 lõikest 1 ilmneb selgesti, et päritoluriigis kaitstud päritolunimetused on eriliidu teistes osalisriikides
         kaitstud lihtsalt päritoluriigi asjaomaste ametiasutuste taotluse alusel.” (Vaidlustatud otsuse punkt 50.)
      
      119    Budvari arvates ei ole viimane väide põhjendatud. 
      
      120    Budvar märgib esiteks, et kõigis Lissaboni kokkuleppele allakirjutanud riikides on päritolunimetuste omanikuks saamist käsitlevad
         õigusnormid sarnased. Seoses sellega esitatakse Lissaboni kokkuleppe artiklis 2 päritolunimetuse määratlus, mis kehtib kõigis
         allakirjutanud riikides. 
      
      121    Seetõttu nõutakse kõigis Lissaboni kokkuleppele allakirjutanud riikides päritolunimetuse andmiseks väljakujunenud üldtuntuse
         tõendamist. Seda asjaolu ei ole vaidlustatud otsuses vaidlustatud.
      
      122    Budvar lisab, et geograafiliste tähiste „Budweiser” üldtuntus õlle tähistamisel on Tšehhi Vabariigis igal juhul asjaomaste
         päritolunimetuste saamiseks tõendatud. Budvar märgib selles osas, et asjaomased päritolunimetused registreeriti WIPOs 22. novembril
         1967. 
      
      123    Peale selle on Prantsusmaa Lissaboni kokkuleppe artikli 1 teise lõigu alusel 9. jaanuari 1970. aasta dekreediga nr 70-65 (Journal officiel de la République française, 23.1.1970) tunnustanud geograafilist tähist „Budweiser” sisaldavaid päritolunimetusi ning tunnistanud need Prantsusmaa territooriumil
         kaitstavateks. Budvar märgib, et Conseil d’État’le ei esitatud selle dekreedi peale kaebusi.
      
      124    Budvari arvates on kõnealused päritolunimetused seega Prantsusmaal kaitstud ainuüksi Lissaboni kokkuleppe ning eelkõige selle
         artikli 1 teise lõigu alusel. 
      
      125    Seega on Lissaboni kokkuleppele allakirjutanud riigis tekkinud päritolunimetus Prantsusmaa territooriumil kaitstud samamoodi
         nagu siseriiklikud tähised, ilma et oleks vaja tõendada, et see tähis on tegelikult üldtuntud. Seega märgitakse vaidlustatud
         otsuses vääralt, et „ei saa eeldada, et päritolunimetused […], mis on Prantsusmaal Lissaboni kokkuleppe alusel kaitstud, on
         Prantsusmaal üldtuntud” (vaidlustatud otsuse punkt 50).
      
      126    Budvar lisab, et apellatsioonikoda kohaldas ka maapiirkondade seadustiku artikli L. 641‑2 neljandat lõiku vääralt, leides:
      
      „Kui päritolunimetus […] on Prantsusmaal kaitstud Lissaboni kokkuleppe alusel, on see erinevate kaupade suhtes kaitstud üksnes
         siis, kui tõendatakse, et see päritolunimetus on Prantsusmaal üldtuntud ning selle kasutamine erinevate kaupade jaoks võib
         seda üldtuntust ära kasutada või nõrgendada.
      
      […]
      Käesoleval juhul ei ole [Budvaril] õnnestunud tõendada mitte ainult seda, et asjaomased päritolunimetused on Prantsusmaal
         üldtuntud, vaid ka seda, kuidas päritolunimetuste üldtuntust – eeldades selle olemasolu – ära kasutatakse või nõrgendatakse,
         kui [Anheuser-Buschil] lubatakse kasutada klassidesse 16, 21, 25 ja 30 kuuluvate taotletavate kaupade jaoks kujutismärki,
         mis sisaldab sõna „Budweiser”.” (Vaidlustatud otsuse punktid 51 ja 53.)
      
      127    Budvar juhib Esimese Astme Kohtu tähelepanu asjaolule, et maapiirkondade seadustiku artikli L. 641‑2 neljas lõik, nagu seda
         korratakse tarbijakaitse seadustikus, puudutab sellise geograafilise nime kasutamist, millest päritolunimetus täielikult või
         osaliselt koosneb. Säte ei käsitle päritolunimetust, vaid selles nimetatud geograafilist nime. Sellest tuleb seega järeldada,
         et sellise geograafilise nime, millest päritolunimetus koosneb, kasutamine on keelatud, olenemata sellest, kas asjaomased
         kaubad on identsed, sarnased või erinevad. See lahendus on loogiline, kuna geograafiline nimi on kogu päritolunimetuse põhiline
         ning määrav osa. Juba ainuüksi geograafilise nime kasutamine viitab vaieldamatult päritolunimetusega hõlmatud kaubale.
      
      128    Käesolevas asjas on Anheuser-Busch taotlenud sellise kaubamärgi registreerimist, milles kokkuvõtlikult kujutatakse üksnes
         geograafilist nime „Budweiser”, ilma et see oleks ühendatud sellise tervikuga, mis tooks kaasa selle nime päritolunimetuse
         olemuse kaotuse. Seega ei ole alust kohaldada maapiirkondade seadustiku artikli L. 641‑2 neljandas lõigus ette nähtud erandit
         ning kontrollida, kas taotletav kujutismärk, mis kokkuvõtlikult on geograafiline nimi „Budweiser”, põhjustab iga päritolunimetusega
         igal juhul kaasneva üldtuntuse, nõrgendamise või ära kasutamise.
      
      129    Peale selle ning viimase võimalusena leiab Budvar, et asjaomaste päritolunimetustele eriomast üldtuntust võib kõnealuse kaubamärgi
         registreerimisega ära kasutada või nõrgendada. Budvar märgib selles osas, et üheski Prantsuse õigusnormis ei eeldata, et eriomane
         üldtuntus peaks selleks, et kaitse laieneks erinevatele kaupadele, olema eriti suur. Kõige enam võidakse nõuda selle tõendamist,
         et geograafilist nime kujutava kaubamärgi registreerimine võib seda eriomast üldtuntust nõrgendada või labastada. 
      
      130    Budvar märgib, et asjaomase kaubamärgi registreerimise taotluse on esitanud õlle tootmisega tegelev äriühing, st otsene konkurent.
         Budvar märgib lisaks, et üks Anheuser-Buschi esitatud registreerimistaotlus (mis on liidetud kohtuasja T‑71/04 esemeks) esitati
         õlle jaoks. Lisaks tõstab Budvar esile seda, et taotletava kujutismärgi üheks osaks on hüüdlause „king of beers”. Seega viitab
         taotletav kaubamärk otseselt õlledele. Igal juhul teadis õlle tootmisele spetsialiseerunud Anheuser-Busch registreerimistaotluse
         esitamise ajal kindlasti kõnealuste päritolunimetuste üldtuntusest vähemalt Tšehhi territooriumil.
      
      131    Seega viitavad kaubamärgi registreerimistaotluse esitamise asjaolud ilmsele soovile kõnealuseid päritolunimetusi nõrgendades,
         nende ühtsust lõhkudes ning neid labastades rikkuda nimetuse „Budweiser” üldtuntust ning samuti soovile need päritolunimetused
         omastada. Asjaolu, et Anheuser‑Busch on oluline õlletootja, paljastab tema parasiteerimise ning ebaausa tegutsemise kavatsused
         ning eesmärgi päritolunimetusi nõrgendada ning labastada. Budvar märgib, et kohtuasjades, milles Cour d’appel de Paris tegi
         otsuse 15. detsembril 1993 (Champagne) ja 17. mail 2000 (Habana, viidatud eespool punktis 106), käsitleti ettevõtjaid, kes
         ei olnud konkurendid. Neis asjades tuvastati asjaomaste päritolunimetuste üldtuntuse ära kasutamine.
      
      132    Peale selle tuleb võtta arvesse varasemaid Budvari ja Anheuser-Buschi vahelisi õigussuhteid. Nimetatud poolte vaheline kohtuvaidlus
         sai alguse enam kui sajand tagasi. Budvar märgib, et Adolphus Busch väitis 1894. aastal, et Tšehhoslovakkias Budweisis valmistatud
         õlle oivalisus oli inspireerinud teda õlle „Budweiser” väljatöötamisel, mida pruulitakse tšehhi meetodil Saint Louis’s (Missouri),
         mis on äriühingu Anheuser-Busch asukoht. 
      
      133    Budvar järeldab sellest, et päritolunimetuste üldtuntuse rikkumise tõenäosus on niisiis piisavalt selge ning selle põhjal
         peab Esimese Astme Kohus järeldama, et asjaomaste kaubamärkide registreerimisest tuleb keelduda. 
      
       Ühtlustamisameti argumendid
      134    Ühtlustamisamet vastab Budvari argumentidele määruse nr 40/94 artikli 8 lõikes 4 ettenähtud tingimuse analüüsimise raames,
         mille kohaselt varasem õigus annab kohaldatava liikmesriigi õiguse kohaselt omanikule õiguse keelata vastandatud kaubamärgi
         kasutamine. 
      
      135    Pärast ainsa väite esimese osa käsitlemist tehtud järeldust, et maapiirkondade seadustiku artikli L. 641‑2 neljas lõik on
         kohaldatav, analüüsib ühtlustamisamet päritolunimetuste sellest sättest tuleneva kaitse ulatust. 
      
      136    Siinkohal teeb ühtlustamisamet vahet päritolunimetuse üldtuntuse tõendamise vajaduse ja selle üldtuntuse ärakasutamise või
         nõrgendamise tõenäosuse vahel.
      
      –       Päritolunimetuse üldtuntuse tõendamise vajadus
      137    Ühtlustamisamet märgib, et Lissaboni kokkulepe näeb ette, et iga liikmesriik kaitseb registreeritud nimetusi. See kaitse peab
         ühtlustamisameti sõnul olema vähemalt sellel tasemel, mida näeb ette Lissaboni kokkulepe. 
      
      138    Selles osas meenutab ühtlustamisamet, et Lissaboni kokkuleppe artikli 3 kohaselt „[t]uleb tagada kaitse igasuguse väärkasutuse
         ja jäljendamise eest, isegi kui on viidatud toote tegelikule päritolule või kui kaitstud nimetus on tõlgitud või sellele on
         lisatud väljend „viis”, „tüüp”, „toodetud nagu”, „imitatsioon” või muu samalaadne väljend”. 
      
      139    Ühtlustamisameti arvates laieneb nõutav miinimumkaitse üksnes kaupadele, mis on kaubamärgi registreeringuga hõlmatud ning
         kaupadele, mis kuuluvad samasse klassi (käesoleval juhul õlu). Lissaboni kokkuleppes ei nähta ette, et tuleb pakkuda laiemat
         kui sellele kaubaliigile kehtivat kaitset. 
      
      140    Siiski ei tähenda see, et päritolunimetusel ei võiks selle riigi õiguse alusel, kus omandatud kaubamärgiõigust kohaldatakse,
         olla ulatuslikum kaitse.
      
      141    Meenutades maapiirkondade seadustiku artikli L. 641‑2 neljandat lõiget, leiab ühtlustamisamet, et see sätte näeb ette kaht
         liiki kaitset. 
      
      142    Esiteks nähakse maapiirkondade seadustiku artikli L. 641‑2 neljandas lõikes ette miinimumkaitse, mis hõlmab identse nimetuse
         kasutamise või sarnaste kaupade puhul kõnealuse päritolunimetusega seonduva kujutluspildi loova nimetuse kasutamise. See kaitse
         on tingimusteta ning sellele võib tugineda kõigi päritolunimetuste, nii siseriiklike kui ka rahvusvaheliste puhul, kusjuures
         ainukesed asjaolud, mida tuleb tõendada, on tähiste võimalik seondumine ning kõnealuste kaupade sarnasus.
      
      143    Lisaks sellele nähakse maapiirkondade seadustiku artikli L. 641‑2 neljandas lõikes ette nii siseriiklike kui rahvusvaheliste
         päritolunimetuste ulatuslikum kaitse, mis hõlmab identse nimetuse kasutamise või erinevate kaupade puhul kõnealuse päritolunimetusega
         seonduva kujutluspildi loova nimetuse kasutamise. Selle kaitse tingimuseks on, et tõendatakse, et päritolunimetus on üldtuntud
         ning et seda üldtuntust võidakse ärakasutada või nõrgendada.
      
      144    Seda tõenäosust tuleb hinnata, arvestades Prantsuse avalikkust. Samuti tuleb tõendada, et päritolunimetus on Prantsuse avalikkuse
         seas üldtuntud. Üldtuntuse puudumise korral puudub ka selle ära kasutamise või nõrgendamise tõenäosus. 
      
      145    Seega ei eksinud apellatsioonikoda, leides, et „ei saa eeldada, et päritolunimetused, mis on Prantsusmaal Lissaboni kokkuleppe
         alusel kaitstud, on Prantsusmaal üldtuntud” (vaidlustatud otsuse punkt 50).
      
      146    Neil kaalutlustel märkis Budvar valesti, et päritolunimetus on oma määratlusest tulenevalt üldtuntud või tuntud. Budvari-poolne
         segiajamine tuleneb asjaolust, et „kauba üldtuntus”, mis on Lissaboni kokkulepe artikli 2 lõike 2 alusel päritoluriigis registreerimise
         tingimuseks, ei laiene automaatselt teistele liikmesriikidele, kus kaitset taotletakse. Seega ei saa Prantsusmaal olla üldtuntud
         selline päritolunimetus nagu „Budweiser”, mis on Tšehhi Vabariigis üldtuntud, kuid mida Prantsuse turul ei tunta või ei kasutata
         laialdaselt. 
      
      147    Selle punkti osas leiab ühtlustamisamet, et maapiirkondade seadustiku artikli L. 641‑2 neljanda lõigu ning kõigi teiste sätete,
         millega keelatakse päritolunimetuse üldtuntuse ärakasutamine, kuritarvitamine, nõrgendamine ja kahjustamine (ühtlustamisamet
         viitab eelkõige nõukogu 14. juuli 1992. aasta määruse (EMÜ) nr 2081/92 põllumajandustoodete ja toiduainete geograafiliste
         tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta (EÜT L 208, lk 1; ELT eriväljaanne 03/13, lk 4) artikli 13 lõikele 1) eesmärgiks
         on päritolunimetuse „kuvandi” ehk majandusliku väärtuse kaitsmine. See kahju võib tekkida üksnes juhul, kui päritolunimetus
         on riigis, kus kaitset taotletakse, üldtuntud. 
      
      148    Ühtlustamisamet märgib, et Euroopa Kohus on määratlenud päritolunimetuste „üldtuntuse” mõiste eespool punktis 62 viidatud
         kohtuotsuses Consorzio del Prosciutto di Parma ja Salumificio S. Rita (punkt 64), milles käsitleti määrust nr 2081/92, järgmiselt:
         
      
      „Päritolunimetuste üldtuntus sõltub tarbijatele neist jäänud kuvandist. Kuvand omakorda sõltub peamiselt kauba eriomadustest
         ning kvaliteedist üldiselt. Kauba maine põhineb eelkõige selle kvaliteedil.”
      
      149    Päritolunimetuste kuvand või üldtuntus sõltub avalikkuse subjektiivsest tajust ja võib vastavalt asjaomasele territooriumile
         erineda. Ühtlustamisameti sõnul vastab tõele see, et päritolunimetuse kuvand või üldtuntus põhineb eelkõige kauba kvaliteedil.
         Siiski sõltub päritolunimetuse kuvand või üldtuntus olulisel määral teistest teguritest, mis ei ole kauba endaga seotud. Ühtlustamisamet
         peab siinkohas silmas eelkõige reklaamile tehtud kulutusi, päritolunimetuse kasutamise intensiivsust ja kauba turuosa. 
      
      150    Kuna päritolunimetuste üldtuntus sõltub peamiselt nimetatud teguritest ning nende mõjust avalikkusele, siis ei saa seda üldtuntust
         tuletada Lissaboni kokkulepe raames tehtud registreeringust ning selle olemasolu on alati vaja tõendada iga riigi osas, kus
         kõnealuse üldtuntuse kahjustamisele tuginetakse. Teistsuguse lahenduse korral antaks väga mainekatele päritolunimetustele
         ning vähetuntud päritolunimetustele samaväärne kaitse ning vähetuntud päritolunimetustele kaitse riigis, kus need ei ole üldtuntud.
         
      
      151    Ühtlustamisamet leiab eeltoodu põhjal, et apellatsioonikoda ei teinud viga, kui leidis, et maapiirkondade seadustiku artikli L. 641‑2
         neljanda lõigu kohaldamise tingimuseks on, et tõendatakse päritolunimetuste üldtuntust Prantsusmaal. 
      
      152    Seda järeldust kinnitab Prantsuse kohtupraktika. Ühtlustamisameti sõnul tuleb teatavatel määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 4
         reguleerimisalasse kuuluvatel juhtudel kohaldada siseriiklikku õigust nii, nagu siseriiklik kohus seda teeks. Seega on siseriiklikud
         kohtuotsused eriti olulised. 
      
      153    Selles osas oli apellatsioonikoda õigesti märkinud ära eespool punktis 106 viidatud kohtuotsuse Habana, milles käsitleti Lissaboni
         kokkuleppe alusel sigarettide jaoks kaitstava päritolunimetuse „Havane” ja parfüüme tähistava hilisema kaubamärgi „Havana”
         vastuolu. Sellest kohtuotsusest ilmneb, et hagi jäeti rahuldamata, kuna rahvusvahelise päritolunimetuse „Havane” üldtuntus
         ei olnud tõendatud.
      
      154    Ühtlustamisamet lisab, et kui taotletakse kaitset hilisema tähise kasutamise vastu erinevate kaupade puhul, nõuavad Prantsuse
         kohtud kõikide päritolunimetuste üldtuntuse tõendamist, olenemata sellest, kas need on siseriiklikud või rahvusvahelised.
         Ühtlustamisamet viitab Cour d’appel de Paris’ 15. detsembri 1993. aasta ja 12. septembri 2001. aasta otsustele, milles käsitleti
         päritolunimetust „Champagne” ja mis on lisatud hagiavaldusele. Seega ei esine vastupidi Budvari väidetele ebavõrdset kohtlemist.
         
      
      –       Päritolunimetuse üldtuntuse ära kasutamine või nõrgendamine
      155    Ühtlustamisamet väidab, et apellatsioonikoda jättis kaebuse põhjendatult rahuldamata ka sel põhjusel, et „Budvaril ei ole
         õnnestunud tõendada, kuidas nende päritolunimetuste üldtuntust – eeldades selle olemasolu – ära kasutatakse või nõrgendatakse,
         kui [Anheuser-Buschil] lubatakse kasutada klassidesse 16, 21, 25 ja 30 kuuluvate taotletavate kaupade jaoks kujutismärki,
         mis sisaldab sõna „Budweiser”” (vaidlustatud otsuse punkt 53). 
      
      156    Budvar ei ole üheski menetlusstaadiumis esitanud ühtki faktilist asjaolu või argumenti, mis toetaks väidet, et asjaomaste
         kaubamärkide kasutamine võib päritolunimetuste üldtuntust ära kasutada või nõrgendada. Apellatsioonikoda, kes oli seotud määruse
         nr 40/94 artikli 74 lõikega 1, tegi õigesti, kui välistas sellise ära kasutamise või nõrgendamise võimaluse. 
      
      157    Hageja poolt selle kohta esmakordselt Esimese Astme Kohtus esitatud tõendid on vastuvõetamatud. 
      
      158    Kui siiski leitakse, et nimetatud argumendid on vastuvõetavad, märgib ühtlustamisamet, et päritolunimetuste üldtuntuse ära
         kasutamine võib leida aset siis, kui ettevõtjad võtavad erinevates valdkondades tahtlikult kasutusele identseid või sarnaseid
         tähiseid, mille eesmärgiks on varasema õiguse omaniku tehtud investeeringute osaliselt enda kasuks ära kasutamine. Selline
         olukord on ligilähedane varasema kaubamärgi maine ebaõiglaselt ära kasutamisega, mida käsitlevad nõukogu 21. detsembri 1988. aasta
         esimese direktiivi 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT 1989, L 40, lk 1;
         ELT eriväljaanne 17/01, lk 92) artikli 5 lõige 2 ja määruse nr 40/94 artikli 8 lõige 5.
      
      159    Ühtlustamisamet tunnistab, et kujutismärgi, mis sisaldab sõnu „king of beers”, kasutamine mistahes kaubaliigi suhtes võib
         teoreetiliselt luua avalikkuse tajus seose õllega, kuna see sisaldab sõnu „king of beers” ning kuna avalikkus võib sellist
         kasutust tajuda õlletootja Anheuser-Busch põhitegevusala kaudse reklaamina. Eriti vastab see tõele siis, kui tegemist on taotletava
         kujutismärgi kasutamisega klassi 30 kuuluvate „suupistete” puhul, kuna neid kaupu võidakse müüa baari- ja kohvikulettidel.
         Seega, kui Esimese Astme Kohus peaks leidma, et päritolunimetuste üldtuntust võib eeldada, siis palub ühtlustamisamet, et
         asi saadetaks selle punkti täiendavaks kontrollimiseks tagasi apellatsioonikojale. 
      
      160    Päritolunimetuste üldtuntuse nõrgendamise osas leiab ühtlustamisamet, et selline nõrgendamine võib aset leida siis, kui kaubad,
         mille puhul vastandavat tähist kasutatakse, puudutavad avalikkuse meeli sel viisil, et see mõjutab päritolunimetuse kuvandit
         ja tähelepanu köitmise võimet. Selline olukord on ligilähedane varasema kaubamärgi maine kahjustamisega esimese direktiivi
         89/104/EMÜ artikli 5 lõike 2 või määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 5 tähenduses. 
      
      161    Siiski ei esine käesoleval juhul vastuolu ühelt poolt õlle ja teisalt enamiku kaubamärgitaotlusega hõlmatud kaupade vahel,
         mis võiks varasemate päritolunimetuste kuvandit mõjutada. Lisaks on vähetõenäoline, et asjaomaste kaubamärkide kasutamine
         seoses enamiku kaubamärgitaotlusega hõlmatud kaupadega võiks luua negatiivseid või ebameeldivaid mõtteseoseid, mis oleksid
         vastuolus varasemate päritolunimetuste võimaliku mainega. 
      
      162    Täiendavalt juhib ühtlustamisamet tähelepanu Tšehhi Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga käsitlevale ühinemisaktile, mis jõustus
         1. mail 2004, ning määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 4 muutmisele.
      
      163    Tšehhi Vabariigi ühinemisakti osas märgib ühtlustamisamet, et alates 1. maist 2004 ehk vaidlustatud otsuse tegemise järel
         on nimed „Ceskobudejovické pivo” ja „Budejovické pivo” („Budweiser Bier”) kaitstud määruse nr 2081/92 alusel kui geograafilised
         tähised, kuid teisalt sätestatakse selles ühinemisaktis, et see kaitse „ei mõjuta Euroopa Liidus ühinemise ajal olemasolevaid
         õlle kaubamärke või teisi õigusi”. 
      
      164    Määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 4 osas märgib ühtlustamisamet, et nimetatud sätet on muudetud nõukogu 19. veebruari 2004. aasta
         määrusega (EÜ) nr 422/2004 (EÜT L 70, lk 1; ELT eriväljaanne 17/02, lk 3) ehk vaidlustatud otsuse tegemise järel, et hõlmata
         ühenduse õiguse alusel varem kaitstud õigusi. 
      
      165    Ühtlustamisameti arvates ei tohiks need muudatused omada käesoleval juhul tähtsust, kuna need võeti vastu pärast vaidlustatud
         otsuse tegemist. Igal juhul märgib ühtlustamisamet, et määruse nr 2081/92 artikli 13 lõike 1 punkti a sõnastus vastab maapiirkondade
         seadustiku artikli L. 641‑2 sõnastusele. 
      
       Anheuser-Buschi argumendid
      166    Anheuser-Busch leidis, et maapiirkondade seadustiku artikli L. 641‑2 alusel on sellise kauba suhtes kaitse omandamiseks, mis
         erineb kaubast, mille jaoks on päritolunimetus kaitstud, nõutav üldtuntus, ning ta analüüsis küsimust, kas käesoleval juhul
         selline üldtuntus on olemas. 
      
      167    Anheuser-Buschi arvates ei ole Budvar kunagi väitnud, et selline üldtuntus Prantsuse avalikkuse seas on tegelikult olemas
         ega ole esitanud tõendeid kõnealuse üldtuntuse kohta. Anheuser-Busch lisas, et ei ole isegi vihjatud päritolunimetuste kasutamisele
         Prantsusmaal ning märgib selles osas, et Budvar ei ole esitanud arveid, reklaame, brošüüre, andmeid müügikäibe, reklaamikulude,
         turuosa või päritolunimetuste tuntuse kohta. 
      
      168    Budvar on pigem väitnud, et päritolunimetustel on „eriomane üldtuntus”, mida tuleb eeldada, kuna see on täiesti sõltumatu
         asjaomase geograafilise nime mistahes kasutusest Prantsusmaal ja sellest, kuidas tarbijad seda tajuvad. Seda argumenti toetava
         Budvari väite kohaselt peab Prantsuse päritolunimetuse üldtuntust tõendama selle hetke seisuga, mil Institut national des
         appellations d’origine’ilt taotletakse selle kaitset Prantsusmaal. 
      
      169    Siiski nõutakse Anheuser-Buschi sõnul sellise üldtuntuse tõendamist üksnes Prantsuse päritolunimetuste kaitseks. Välismaiste
         päritolunimetuste tunnustamiseks ei nõuta üldtuntust Prantsusmaal. On sadu Lissaboni kokkuleppe alusel registreeritud päritolunimetusi,
         mis kehtivad Prantsusmaal ning mis on Prantsuse laiale avalikkusele täiesti tundmatud. Anheuser-Busch viitab 18. veebruaril
         2002 apellatsioonikojale esitatud selgitusele, mille ta lisas Esimese Astme Kohtule esitatud kostja vastustele ning eelkõige
         ühe Prantsuse advokaadi arvamusele, kes on spetsialiseerunud intellektuaalomandi õigusele. 
      
      170    Anheuser-Busch viitab Cour d’appel de Paris’ otsustele kohtuasjades „Habana” ja „Champagne” ning lisab, et ei ole tõendatud,
         et käesolevates asjades käsitletavaid päritolunimetusi on Prantsusmaal kasutatud ning isegi mitte seda, et need on Prantsuse
         avalikkuse seas üldtuntud. 
      
      171    Neil põhjustel on apellatsioonikoja poolt vaidlustatud otsuses ning eriti otsuse punktides 49–53 esitatud järeldused õiged.
         
      
      172    Peale selle rõhutab Anheuser-Busch, et maapiirkondade seadustiku artikli L. 641‑2 kohaselt on selle tingimuseks, et päritolunimetust
         kaitstaks erinevate kaupade jaoks kaitstud tähistuse kasutamise eest, asjaolu, et seda päritolunimetust võidakse ära kasutada
         või nõrgendada. 
      
      173    Anheuser-Buschi arvates ei ole võimalik olematut üldtuntust maapiirkondade seadustiku artikli L. 641‑2 tähenduses ära kasutada
         või nõrgendada. Budvar ei ole suutnud tõendada mingit päritolunimetuste ära kasutamist või nõrgendamist. 
      
      174    Mis puutub Budvari väidetesse Anheuser-Buschi väidetava pahatahtliku suhtumise kohta, siis ei ole need asjakohased ning on
         esitatud ilmselgelt hilinenult. Lisaks ei toeta neid väiteid ka ükski asjakohane faktiline asjaolu või tõend ning need on
         lihtsalt väärad. Anheuser-Busch leiab ka, et poole suhtumisel ei ole tähtsust selles osas, kas tähise kasutamine põhjustab
         teise tähise üldtuntuse võimaliku ära kasutamise.
      
      175    Igal juhul leiab Anheuser-Busch täiendavalt esitatud argumentide põhjal, et Budvari vastulause tuli määruse nr 40/94 artikli 8
         lõike 4 alusel tagasi lükata.
      
      176    Esiteks leiab Anheuser-Busch, et üks vastulause tagasilükkamise põhjendusi on see, et Budvar ei ole piisavalt selgitanud,
         mis õigust tuleb käesolevas asjas kohaldada. Teiseks väidab Anheuser-Busch, et ei ole esitatud tõendeid asjaomaste päritolunimetuste
         kasutamise kohta Prantsusmaal kaubandustegevuse käigus enne kaubamärgitaotluse esitamist. Kolmandaks ei ole Anheuser-Buschi
         väitel Budvar esitanud ühtki tõendit selle kohta, et asjaomaste tähiste kasutamine on olnud kohalikust kasutusest ulatuslikum.
         Neljandaks märgib Anheuser-Busch, et asjaomased päritolunimetused ei kehti, kuna need ei vasta Lissaboni kokkuleppes esitatud
         tunnustamise tingimustele.
      
      b)     Esimese Astme Kohtu hinnang
      177    Esiteks, võttes arvesse seda, et maapiirkondade seadustiku artikli L. 642‑1 neljas lõik on käesolevas asjas kohaldatav ning
         et taotletava kujutismärgiga hõlmatavad kaubad ning asjaomaste päritolunimetustega hõlmatud kaubad on erinevad, märkis apellatsioonikoda:
      
      „Vaieldamatult on Prantsuse päritolunimetused Prantsusmaal kaitstud üksnes juhul, kui nende üldtuntus on nõuetekohaselt tõendatud
         […] [ja] ei saa eeldada, et päritolunimetused, mis on Prantsusmaal Lissaboni kokkuleppe alusel kaitstud, on Prantsusmaal üldtuntud.”
         (Vaidlustatud otsuse punkt 50.)
      
      178    Teiseks täpsustas apellatsioonikoda:
      
      „Kui päritolunimetus on Prantsusmaal kaitstud Lissaboni kokkuleppe alusel, on see erinevate kaupade suhtes kaitstud üksnes
         siis, kui tõendatakse, et see päritolunimetus on Prantsusmaal üldtuntud ning selle kasutamine erinevate kaupade jaoks võib
         seda üldtuntust ärakasutada või nõrgendada.” (Vaidlustatud otsuse punkt 51.)
      
      179    Kolmandaks märkis apellatsioonikoda:
      
      „[Budvaril] ei ole õnnestunud tõendada mitte ainult seda, et asjaomased päritolunimetused on Prantsusmaal üldtuntud, vaid
         ka seda, kuidas päritolunimetuste üldtuntust – eeldades, selle olemasolu – ära kasutatakse või nõrgendatakse, kui [Anheuser-Buschil]
         lubatakse kasutada klassidesse 16, 21, 25 ja 30 kuuluvate taotletavate kaupade jaoks kujutismärki, mis sisaldab sõna „Budweiser”.”
         (Vaidlustatud otsuse punkt 53.)
      
      180    Budvari ainsa väite teises osas esitatud kahes argumendis tuuakse tegelikult esile apellatsioonikoja poolt väidetavalt tehtud
         kaks viga. 
      
      181    Esiteks leiab Budvar sisuliselt, et maapiirkondade seadustiku artikli L. 641‑2 neljandas lõigus esitatud tingimused Lissaboni
         kokkuleppe alusel teises riigis registreeritud päritolunimetuste kaitsele Prantsusmaal seoses erinevate kaupadega ning eelkõige
         kõnealuste nimetuste üldtuntuse ära kasutamise või nõrgendamise tõenäosuse tõendamiskohustus on piiravamad kui Lissaboni kokkuleppes
         ettenähtud tingimused. Seetõttu on geograafiline nimi, millest Lissaboni kokkuleppele alusel registreeritud päritolunimetus
         koosneb, kaitstud olenemata sellest, milliseid kaupu hilisem kaubamärk hõlmab, ning ilma et oleks vaja tõendada üldtuntuse
         olemasolu või selle üldtuntuse ära kasutamise või nõrgendamise tõenäosust.
      
      182    Sellega seoses märkis Budvar kohtuistungil, et Prantsuse konstitutsiooni artikli 55 kohaselt on nõuetekohaselt ratifitseeritud
         või heakskiidetud lepingud või kokkulepped nende avaldamisest alates seaduste suhtes ülimuslikud sel tingimusel, et teine
         pool asjaomast kokkulepet või lepingut kohaldab. Sellest tulenevalt tuleb selle teksti kehtima hakkamisest varasemaid ja ka
         hilisemaid Prantsuse õigusnorme tõlgendada kooskõlas Lissaboni kokkuleppega. Budvar lisas, et ei ole nõus sellega, kuidas
         Prantsuse kohtud kohaldavad Lissaboni kokkulepet.
      
      183    Seejärel leiab Budvar, et igal juhul saab asjaomaste päritolunimetuste üldtuntust eeldada ning et kõnealuse üldtuntuse ärakasutamise
         või nõrgendamise tõenäosus on ilmne.
      
       Maapiirkondade seadustiku artikli L. 641‑2 neljandas lõikes esitatud tingimuste kooskõla Lissaboni kokkuleppe sätetega erinevate
         kaupade osas 
      
      184    Euroopa Liidu praegustest liikmesriikidest olid Prantsuse Vabariik, Ungari Vabariik, Itaalia Vabariik, Portugali Vabariik,
         Tšehhi Vabariik ning Slovaki Vabariik vaidlustatud otsuse tegemise ajal Lissaboni kokkuleppe osalisriigid.
      
      185    Esiteks tuleb märkida, et Lissaboni kokkuleppe sõnastuse kohaselt on päritolunimetuse ja selle nimetusega tähistatava asjaomase
         kauba ning päritolunimetusest tulenevat kaitse vahel otsene seos. Eriti kohustuvad Lissaboni kokkuleppe osalisriigid kaitsma
         kõnealuse kokkuleppe artikli 1 lõike 2 alusel teiste riikide „kaupade” päritolunimetusi. Lissaboni kokkulepe rakendusmääruse
         eeskirja 5 lõike 2 punkti iv kohaselt peab selle kokkuleppe alusel päritolunimetuse rahvusvahelises registreerimistaotluses
         olema märgitud „kaup, mille jaoks seda nimetust kasutatakse”.
      
      186    Teiseks nähakse Lissaboni kokkulepe artikli 2 lõikes 1 ette, et kauba, mille puhul päritolunimetust kasutatakse, kvaliteet
         või omadused peavad tulenema eranditult või valdavalt asjaomasest geograafilisest piirkonnast koos selle looduslike ja inimfaktoritega.
         Peale selle hõlmab Lissaboni kokkuleppe artiklis 3 sätestatud kaitse registreeritud päritolunimetuse väärkasutuse või jäljendamise
         juhtusid. Selle raames kohaldatakse päritolunimetuse kaitset väärkasutuse ja jäljendamise eest juhtudel, kui asjaomased kaubad
         on identsed või sarnased. Selle kaitse eesmärgiks on tagada, et asjaomase kauba kvaliteeti või omadusi, mis tulenevad asjaomasest
         geograafilisest piirkonnast koos selle looduslike ja inimfaktoritega, õigusvastaselt ei omandataks ega jäljendataks.
      
      187    Kolmandaks sätestatakse Lissaboni kokkuleppe artiklis 3, et kaitse tagatakse „isegi kui on viidatud toote tegelikule päritolule”
         või kui kaitstud nimetus on tõlgitud või sellele on lisatud väljend „viis”, „tüüp”, „toodetud nagu”, „imitatsioon” või muu
         samalaadne väljend. Need vastavad selgitused on asjakohased üksnes siis, kui asjaomased kaubad on identsed või vähemalt sarnased.
      
      188    Seega tuleb järeldada, et kaitse Lissaboni kokkuleppe alusel kohaldub, ilma et see takistaks kaitse võimalikku laiendamist
         osalisriigi poolt tema territooriumil, kui asjaomased päritolunimetusega hõlmatavad kaubad ning seda rikkuda võiva tähise
         poolt hõlmatavad kaubad on identsed või vähemalt sarnased.
      
      189    Peale selle ning ilma et oleks vaja kasutada analoogial põhinevat analüüsi, tuleb märkida, et ühenduse tasandil sisaldas määrus
         nr 2081/92 põllumajandustoodete ja toiduainete geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta (faktiliste asjaolude
         toimumise ajal kehtinud redaktsioonis) artikli 13 lõike 1 punktis b sätteid, mis sarnanevad Lissaboni kokkuleppe artikliga 3,
         ning artikli 13 lõike 1 punktis a selgesõnaliselt ka sätteid, milles nähakse teatavatel tingimustel ette ühenduse tasandil
         registreeritud nimetuste kaitse juhul, kui asjaomased kaubad ei ole võrreldavad nende nimetuste all registreeritud kaupadega.
      
      190    Kohtupraktikast, nimelt Euroopa Kohtu 4. märtsi 1999. aasta otsusest kohtuasjas C‑87/97: Consorzio per la tutela del formaggio
         Gorgonzola (EKL 1999, lk I‑1301) ning kohtujurist Jacobsi ettepanekust selles kohtuasjas (EKL 1999, lk I‑1304) ei järeldu,
         et määruse nr 2081/92 artikli 13 lõike 1 punkti b tuleks tõlgendada selliselt, et sellest artiklist tulenev kaitse kohaldub
         juhul, kui asjaomased kaubad on erinevad, sest viimast olukorda reguleerib selle määruse artikli 13 lõike 1 punkt a.
      
      191    Selles osas tuleb märkida, et kui Budvari esitatud Lissaboni kokkuleppe tõlgendus, millega soovitakse nimetuste kaitset laiendada
         kõigile kaupadele, olenemata sellest, kas need on identsed, sarnased või erinevad, vastaks selle kokkuleppe koostajate tahtele,
         oleks see määruse nr 2081/92 vastuvõtmisest alates asetanud teatavad liikmesriigid, mis on samuti kõnealuse kokkuleppe osalisriigid,
         vastuolulisse olukorda. Kuigi määruse nr 2081/92 artikli 13 lõike 1 punkt b ja Lissaboni kokkuleppe artikkel 3 on sõnastatud
         peaaegu ühesuguselt, erineks ühelt poolt ühenduse tasandil ning teisalt Lissaboni kokkuleppe alusel registreeritud päritolunimetuste
         kaitse ühisturul teineteisest erinevate kaupade osas märgatavalt, olenevalt ühe või teise eespool viidatud sätte kohaldamisest.
      
      192    Asjaolu, et kaitse Lissaboni kokkuleppe alusel kohaldub vaid siis, kui asjaomase päritolunimetusega hõlmatavad kaubad ning
         päritolunimetust rikkuda võiva tähise poolt hõlmatavad kaubad on identsed või vähemalt sarnased, ei takista siiski Lissaboni
         kokkuleppe osalisriike oma siseriiklikus õiguskorras sätestamast laiemat kaitset. 
      
      193    Lissaboni kokkuleppe artiklis 4 märgitakse pealegi, et käesoleva kokkuleppe sätted ei välista eriliidu igas osalisriigis teiste
         rahvusvaheliste õigusaktide või siseriikliku õiguse või kohtupraktika alusel kehtivat kaitset.
      
      194    Maapiirkondade seadustiku artikli L. 641‑2 neljanda lõike sätted, mida korratakse tarbijakaitse seadustiku artikli L. 115‑5
         neljandas lõikes, nii nagu Prantsuse kohtud kohaldavad neid sätteid Lissaboni kokkuleppe alusel registreeritud päritolunimetuste
         kaitsel, on kooskõlas sellele mõttekäiguga. 
      
      195    Sätestades, et geograafilist nime, millest päritolunimetus koosneb, või viidet sellele ei või kasutada ühegi sarnase kauba
         jaoks, võimaldatakse Lissaboni kokkuleppe alusel registreeritud päritolunimetustele selle kokkuleppe artiklis 3 ette nähtud
         kaitse igasuguse jäljendamise ja väärkasutuse eest. Kui sellises olukorras on asjaomased kaubad identsed või sarnased, võivad
         Budvari viidatud päritolunimetused, millele Budvar tugineb ja mis esitati eespool punktis 16, olla Prantsuse õiguse alusel
         kaitstud, ilma et oleks vaja tõendada, et need nimetused on Prantsusmaa territooriumil üldtuntud, ning veel vähem seda, et
         kõnealust üldtuntust võidakse ära kasutada või nõrgendada.
      
      196    Sätestades lisaks, et geograafilist nime, millest päritolunimetus koosneb, või viidet sellele ei või kasutada ühegi sarnase
         kauba või teenuse jaoks, kui selle kasutamisega võidakse päritolunimetuse üldtuntust ära kasutada või nõrgendada, võimaldab
         maapiirkondade seadustiku artikli L. 641‑2 neljas lõige, mida korratakse tarbijakaitse seadustiku artikli L. 115‑5 neljandas
         lõikes, Lissaboni kokkuleppe alusel registreeritud päritolunimetustele kõnealuses kokkuleppes ettenähtust laiema kaitse. See
         laiem kaitse sõltub aga teatavaist tingimustest. 
      
      197    Eeltoodust tuleneb, et vastupidiselt sellele, mida Budvar sisuliselt väidab, ei ole maapiirkondade seadustiku artikli L. 641‑2
         neljandas lõikes esitatud tingimused erinevate kaupade osas piiravamad nendest, mis on ette nähtud Lissaboni kokkuleppes.
      
      198    Kõigele lisaks märgib Esimese Astme Kohus, et WIPO rahvusvaheline büroo, kes haldab Lissaboni kokkulepet, on 8. juuni 2000. aasta
         avalikus dokumendis pealkirjaga „Võimalikud lahendused kaubamärgi ja geograafiliste tähiste vastuolu ning homonüümsete geograafiliste
         tähiste vastuolu korral”, mis on kättesaadav WIPO kodulehel viite SCT/5/3 all ning mida levitati kaubamärkide, tööstusdisainilahenduste
         ja geograafiliste tähiste alalise komitee viiendal istungjärgul, ise märkinud järgmist:
      
      „Geograafilise tähise õiguspärasel kasutajal on õigus takistada kõikidel isikutel kasutada seda geograafilist tähist, kui
         kaupadel, mille jaoks seda kasutatakse, ei ole märgitud geograafilist päritolu. Nii nagu kaubamärkide suhtes, kohaldatakse
         ka geograafilistele tähistele „eriotstarbelisuse” põhimõtet, st neid kaitstakse üksnes selle kaubaliigi osas, millel neid
         tähiseid tegelikult kasutatakse, ning „territoriaalsuspõhimõtet”, st neid tähiseid kaitstakse üksnes määratletud territooriumil
         ning neile kohaldatakse sellel territooriumil kehtivaid seadusi ja määrusi. Eriotstarbelisuse põhimõtte osas kehtib erand
         mainekate geograafiliste tähiste puhul. Käesoleval ajal ei näe WIPO hallatavad kokkulepped ega [intellektuaalomandi õiguste
         kaubandusaspektide] leping ette kaitse laiendamist geograafiliste tähiste sellele eriliigile.” (Dokumendi SCT/5/3 punkt 20.)
      
       Tõendid asjaomaste päritolunimetuste üldtuntuse kohta Prantsusmaa territooriumil erinevate kaupade osas
      199    Esiteks tuleb meenutada, et, nagu märgiti eespool punktis 188, kohaldub kaitse Lissaboni kokkuleppe alusel, kui asjaomased
         kaubad on identsed või sarnased. 
      
      200    Teiseks tuleb märkida, et kohtuasjas T‑57/04 käsitletavad kaubad, st taotletava kujutismärgiga hõlmatavad kaubad klassides 16,
         21, 25, 30 – samas kui kaubad klassis 32 on kohtuasja T‑71/04 esemeks − ning kaubad, mis on hõlmatud päritolunimetustega,
         millele Budvar tugineb seoses määruse nr 40/94 artikli 8 lõikega 4 ning mis kuuluvad klassi 32, on erinevad. Kumbki menetluspool
         ei vaidlusta seda ka apellatsioonikoja poolt välja toodud faktilist asjaolu.
      
      201    Kolmandaks ei või maapiirkondade seadustiku artikli L. 641‑2 neljanda lõike, mida korratakse tarbijakaitse seadustiku artikli L. 115‑5
         neljandas lõikes, nii nagu Prantsuse kohtud kohaldavad neid sätteid Lissaboni kokkuleppe alusel registreeritud päritolunimetuste
         kaitsel, kohaselt geograafilist nime, millest päritolunimetus koosneb, või viidet sellele kasutada ühegi sarnase kauba või
         teenuse jaoks, kui selle kasutamisega võidakse päritolunimetuse üldtuntust ära kasutada või nõrgendada. Nagu märgitud eespool
         punktis 196, võimaldab see säte Lissaboni kokkuleppe alusel registreeritud päritolunimetustele kõnealuses kokkuleppes ettenähtust
         laiema kaitse.
      
      202    Neljandaks, selles osas reguleeritakse päritolunimetuste kaitset territoriaalsuspõhimõtte kohaselt selle riigi õigusega, kus
         kaitset taotletakse (Euroopa Kohtu 10. novembri 1992. aasta otsus kohtuasjas C‑3/91: Exportur, EKL 1992, lk I‑5529, punkt 12).
         Selle kaitse määrab seega kindlaks kõnealuse riigi õigus, võttes arvesse seal esinevaid faktilisi asjaolusid.
      
      203    Viiendaks tuleb märkida, et päritolunimetuste üldtuntus sõltub tarbijatele neist jäänud kuvandist. Kuvand omakorda sõltub
         peamiselt kauba eriomadustest ning kvaliteedist üldiselt. Kauba maine põhineb eelkõige selle kvaliteedil ja see üldtuntus
         võib olla suurem või väiksem.
      
      204    Neist asjaoludest tuleneb, et apellatsioonikoda ei teinud viga, kui leidis, et Budvar oleks pidanud tõendama, et asjaomased
         päritolunimetused on Prantsusmaa territooriumil üldtuntud. Need tõendid oleksid eelkõige pidanud aitama kindlaks teha Prantsuse
         tarbijatele asjaomastest päritolunimetustest jäänud kuvandit.
      
      205    Apellatsioonikoda leidis, et Budvar ei olnud esitanud tõendeid sellise üldtuntuse kohta Prantsusmaa territooriumil. Budvar
         ei ole Esimese Astme Kohtus ja eelkõige oma hagiavalduses vaidlustanud apellatsioonikoja poolt selles osas faktiliste asjaolude
         kohta tehtud järeldusi. Budvar väidab tegelikult, et asjaomaste päritolunimetuste üldtuntust võib Prantsuse õiguse sätete
         või Lissaboni kokkuleppe kohase registreeringu alusel eeldada.
      
      206    Tuleb märkida, et Budvari esitatud eeldusi üldtuntuse kohta ei saa pidada objektiivseteks tõenditeks, mis võimaldavad tuvastada
         konkreetselt asjaomaste päritolunimetuste üldtuntuse Prantsusmaa territooriumil ja hinnata vajadusel selle ulatust.
      
      207    Selles osas tuleb rõhutada, et Cour d’appel de Paris märkis eespool punktis 106 viidatud kohtuotsuses Habana, et „vaidluste
         käigus esitatud dokumendid (eelkõige väljavõte raamatust „La grande histoire du cigare” ning väljavõtted ajakirjandusväljaannetest)
         sisaldavad vaieldamatuid ja rohkeid tõendeid selle kohta, et Kuuba päritoluga Havanna sigar on erakordselt mainekas ja seda
         peetakse üldiselt maailma üheks parimaks”. Sellest tuleneb, et kontrollides seda, kas käesoleval juhul on tarbijakaitse seadustiku
         artikli L. 115‑5 neljandas lõikes, milles korratakse maapiirkondade seadustiku artikli L. 641‑2 neljanda lõike sätteid, tingimused
         täidetud, tugines Cour d’appel de Paris objektiivsetele tõenditele ega eeldanud asjaomaste päritolunimetuste üldtuntust käesolevas
         asjas. Nende objektiivsete tõendite alusel järeldas nimetatud kohus, et asjaomaste päritolunimetuste üldtuntus on „erakordne”
         ning leidis lisaks, et sedavõrd seoseid tekitava ja „maineka” nimetuse üldtuntuse ära kasutamine võib põhjustada selle nõrgendamist
         eelkõike Prantsusmaal.
      
      208    Seoses eriti nende Prantsuse õiguse sätetega, millele viitab Budvar, tuleb märkida, et maapiirkondade seadustiku artikli L. 641‑2
         teine lõik ei anna alust eeldada asjaomaste päritolunimetuste üldtuntuse olemasolu Prantsusmaa territooriumil. Selles sättes
         nähakse ette, et: „[töödeldud või töötlemata põllumajandus- või toidukaupadele] puhul võib allpool sätestatud tingimustel
         kasutada kontrollitud päritolunimetust, kui need kaubad vastavad tarbijakaitse seadustiku artikli L. 115‑1 sätetele, nende
         üldtuntus on nõuetekohaselt tõendatud ning need on heakskiidumenetluses esemeks.” Nagu apellatsioonikoda põhjendatult märkis,
         ei kohaldu see säte Lissaboni kokkuleppe alusel registreeritud päritolunimetustele, vaid puudutab „kontrollitud päritolunimetuse”
         omandamist Prantsusmaal. Lissaboni kokkuleppe alusel registreeritud päritolunimetuste üldtuntuse olemasolu eeldamine Prantsusmaa
         territooriumil ei saa seega põhineda sellel sättel. 
      
      209    Seda järeldust ei saa ümber lükata asjaoluga, et Prantsuse kohtud kohaldavad lisaks tarbijakaitse seadustiku artikli L. 115‑5
         neljanda lõigu sätteid, milles korratakse maapiirkondade seadustiku artikli L. 641-2 neljanda lõigu sätteid, et anda Lissaboni
         kokkuleppe alusel registreeritud päritolunimetustele laiemat kaitset juhul, kui asjaomased kaubad on erinevad. Tuleb eristada
         päritolunimetuste tunnustamise tingimusi ning päritolunimetuste Prantsuse õigusest tuleneva kaitse tingimusi. Seega isegi,
         kui Prantsuse kohtud annavad Lissaboni kokkuleppe alusel registreeritud päritolunimetustele eelkõige maapiirkondade seadustiku
         artikli L. 641‑2 neljanda lõike, mida korratakse tarbijakaitse seadustiku artikli L. 115‑5 neljandas lõikes, alusel laiema
         kaitse, kui nähakse ette kõnealuses kokkuleppes, ei tähenda see siiski, et saab eeldada nende päritolunimetuste üldtuntust
         tunnustamismenetluse põhjal, mida kohaldatakse Prantsusmaal registreeritud kontrollitud päritolunimetustele. Lisaks tuleb
         rõhutada, et lähtuvalt maapiirkondade seadustiku artikli L. 641‑2 teisest lõigust ei tulene selline üldtuntuse eeldamine vaidluste
         jooksul esitatud tõenditest ning eriti eespool punktis 106 viidatud Cour d’appel de Paris’ kohtuotsusest Habana.
      
      210    Ka ei võimalda Lissaboni kokkuleppe sätted eeldada nende päritolunimetuste, millele Budvar tugineb, üldtuntust Prantsusmaa
         territooriumil. Kõigepealt tuleb meenutada, nagu märgitud eespool punktis 188, et kõnealuse kokkuleppega tagatud kaitse ei
         hõlma olukordi, kui – nagu käesoleval juhul – asjaomased kaubad on erinevad. Seetõttu ei saa Lissaboni kokkulepe omada mõju
         tõenditele asjaomaste päritolunimetuste üldtuntuse kohta Prantsusmaa territooriumil juhul, kui asjaomased kaubad on erinevad.
         Peale selle tuleb faktiliste asjaolude osas märkida, et isegi kui Lissaboni kokkuleppe artiklis 2 nähakse ette, et „[p]äritoluriik
         on riik, mille nimi, või milles asuva piirkonna või koha nimi on päritolunimetus, mis on muutnud asjaomase kauba üldtuntuks”,
         ei saa sellest sättest järeldada, et Lissaboni kokkuleppe alusel registreeritud päritolunimetused on kõnealuse kokkuleppe
         iga osalisriigi territooriumil üldtuntud. 
      
      211    Eeltoodust tulenevalt ei ole apellatsioonikoda teinud viga, kui ta leidis, et Budvar ei ole tõendanud, et asjaomased päritolunimetused
         on Prantsusmaal üldtuntud, ning et seetõttu on üks maapiirkondade seadustiku artikli L. 641‑2 neljandas lõigus, mida korratakse
         tarbimisseadustiku artikli L. 115‑5 neljandas lõigus, ette nähtud kaitse kohaldamise tegur käesoleval juhul puudu.
      
      212    Lisaks kõigele muule tuleb märkida, et apellatsioonikoda ei ole mitte ainult tuvastanud, et Budvar ei ole tõendanud, et asjaomased
         päritolunimetused on Prantsusmaa territooriumil üldtuntud, vaid lisas ka, et Budvaril ei ole õnnestunud „tõendada, kuidas
         nende päritolunimetuste üldtuntust – eeldades selle olemasolu – ära kasutatakse või seda nõrgendatakse, kui [Anheuser-Buschil]
         lubatakse kasutada klassidesse 16, 21, 25 ja 30 kuuluvate taotletavate kaupade puhul kujutismärki, mis sisaldab sõna „Budweiser””
         (vaidlustatud otsuse punkt 53).
      
      213    Tuleb märkida, et maapiirkondade seadustiku artikli L. 641‑2 neljandas lõigus, mida korratakse tarbijakaitse seadustiku artikli L. 115‑5
         neljandas lõigus, sätestatakse, et geograafilist nime, millest päritolunimetus koosneb, või viidet sellele ei või kasutada
         ühegi sarnase kauba või „ühegi teise kauba või teenuse jaoks”, kui „selle kasutamisega” võidakse päritolunimetuse üldtuntust
         ära kasutada või nõrgendada. Seega on geograafilise nime, millest päritolunimetus koosneb, kasutamine teatava „kauba” või
         „teenuse” jaoks see, millega võidakse päritolunimetuse üldtuntust ära kasutada või nõrgendada. Seda kaupa või teenust tuleb
         seega päritolunimetuse üldtuntuse ärakasutamise või nõrgendamise tõenäosust hinnates kindlasti arvesse võtta.
      
      214    Seda tõlgendust kinnitab Prantsuse kohtupraktika ja eelkõige Cour d’appel de Paris’ kohtuotsus Habana (eespool punkt 106).
         
      
      215    Cour d’appel de Paris märkis selles kohtuotsuses:
      
      „Äriühing Aramis on toonud turule ning levitab meeste parfüümivett nimetuse „havana” all […]; pudeli kuju […] tekitab kujutluse
         põlevast sigarist, kuna see on pikliku kujuga ning suletud halli metallkorgiga […] 
      
      Ei ole vaidlustatud seda, et uue parfüümivee müüki toomisega kaasneb märkimisväärne finantsrisk ning selle riski vähendamiseks
         tuleb avalikkust, kes seda lõhnavett ei tunne, ahvatleda, luues selle avalikkuse tajus kujutlusi tekitava võime abil eriti
         ligitõmbava kuvandi […]
      
      Sõna havana […] valimine meeste luksusparfüümivee müügi edendamiseks ei ole juhuslik, vaid ilmestab asjaomase äriühingu kindlat tahet
         kasutada Havanna sigari eriti tugeva kujutlusi tekitava võime tõttu selle sigariga seotud ning suitsurõngastes ilmnevat kuvandit,
         mis seondub prestiiži, meelelisuse ning maitsekusega […]” 
      
      216    Sellest järeldub, et Cour d’appel de Paris tugines suures osas kaubale, millega oli seotud selle geograafilise nime kasutamine,
         millest asjaomane päritolunimetus, koosnes, leides, et selle nimetuse üldtuntust võidakse ära kasutada või nõrgendada.
      
      217    Seda lähenemist järgisid Prantsuse kohtud ka Prantsuse kontrollitud päritolunimetuste kaitsel. Nii leidis Cour d’appel de
         Paris oma 15. detsembri 1993. aasta otsuses, mis puudutas kontrollitud päritolunimetuse „Champagne” kaitset ning mille Budvar
         esitas ka ühtlustamisameti talitustes, et „võttes uue parfüümivee müüki toomiseks kasutusele nime „Champagne”, valides kauba
         välimuseks kuju, mis meenutab seda veini sisaldava pudeli korki ning kasutades müügi edendamiseks selle veini kuvandit ja
         maitseelamusi ning rõõmu ja pidulikkuse tunnet, mida see esile kutsub, sooviti vaidlusaluse nimetuse maine abil muuta asjaomased
         kaubad ligitõmbavaks”.
      
      218    Käesoleval juhul tuleb märkida, et Budvar ei ole ühtlustamisameti talitustes ning eelkõige apellatsioonikojas esitanud asjaolusid
         tõendamaks, et kõnealune geograafilise tähise kasutamine eelkõige taotletava kujutismärgiga hõlmatavate kaupade jaoks, mis
         kuuluvad klassidesse 16, 21, 25 ja 30, võib asjaomaste päritolunimetuste üldtuntust – eeldades, et üldtuntus Prantsusmaa territooriumil
         on tõendatud – ära kasutada või nõrgendada. Tuleb lisada, et kuna tegemist on üksnes oletusliku küsimusega, oleks Budvar pidanud
         täpsustama oma taotlust piisavalt, et ühtlustamisamet oleks saanud teha otsuse kõigi tema väidete kohta.
      
      219    Kõigil eeltoodud põhjustel tuleb Budvari ainsa väite teine osa tagasi lükata.
      
      220    Seetõttu tuleb Budvari hagi tervikuna rahuldamata jätta, ilma et peaks võtma seisukoha Anheuser-Buschi poolt täiendavalt esitatud
         argumentide kohta. Lisaks tuleb seoses Anhauser-Buschi täiendavate argumentidega ning kuna neid argumente tuleb käsitleda
         kodukorra artikli 134 lõike 2 kohase sõltumatu väitena märkida, et see väide ei ole kooskõlas menetlusse astuja enda nõuetega
         ja tuleb seetõttu tagasi lükata (vt selle kohta Esimese Astme Kohtu 16. novembri 2006. aasta otsus kohtuasjas T‑278/04: Jabones
         Pardo vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Quimi Romar (YUKI), EKL 2006, lk II‑90, punktid 44 ja 45). Anhauser-Buschi täiendavate argumentide
         eesmärk on sisuliselt vaidlustada apellatsioonikoja poolt kinnitatud faktilisi ja õiguslikke asjaolusid. Anhauser-Busch ei
         ole aga kodukorra artikli 134 lõike 3 alusel nõudnud vaidlustatud otsuse tühistamist või muutmist.
      
      II –  Kohtuasi T-71/04
      221    Anheuser-Busch teavitas 8. mail 2007 Esimese Astme Kohtu kantseleile saadetud kirjas Esimese Astme Kohut sellest, et ta oli
         võtnud ühenduse kaubamärgi taotluse klassi 32 kuuluvate kaupade osas tagasi. Anheuser-Busch esitas 8. mail 2007 ühtlustamisametile
         saadetud registreerimistaotluse tagasivõtmise taotluse ärakirja.
      
      222    Kuna hagi kohtuasjas T‑71/04 puudutab just taotletava kaubamärgi registreerimist kaupade jaoks, mis kuuluvad klassi 32, siis
         leiab Anheuser-Busch, et vajadus jätkata menetlust Esimese Astme Kohtus on ära langenud.
      
      223    Anheuser-Busch jätab kohtukulude küsimuse Esimese Astme Kohtu otsustada.
      
      224    Pärast seda, kui 14. mai 2007. aasta määrusega uuendati suuline menetlus, kutsus Esimese Astme Kohus ühtlustamisametit ja
         Budvari üles esitama märkusi Anheuser-Buschi taotluse kohta jätta asjas kohtuotsus tegemata, mida ühtlustamisamet ja Budveiser
         ka ettenähtud tähtaja jooksul tegid.
      
      225    Ühtlustamisamet kinnitas 16. mail 2007. aastal Esimese Astme Kohtu kantseleile saadetud kirjas, et asjaomane ühenduse kaubamärgi
         taotlus on klassi 32 kuuluvate kaupade osas tagasi võetud ning et vajadus kohtuasja T‑71/04 üle otsustada on ära langenud.
         Ühtlustamisamet palub Esimese Astme Kohtul kohtukulusid tema kanda mitte jätta.
      
      226    Budvar märkis 22. mail 2007. aastal Esimese Astme Kohtu kantseleile saadetud kirjas, et ta on võtnud teatavaks ühenduse kaubamärgi
         taotluse tagasivõtmise kaupade osas, mis kuuluvad klassi 32, ning soovis, et Esimese Astme Kohus teeks otsuse kohtukulude
         kohta.
      
      227    Suuline menetlus lõpetati taas kord 24. mail 2007.
      
      228    Vastavalt Esimese Astme Kohtu kodukorra artiklile 113 piisab käesoleval juhul sedastamisest, et kuna registreerimistaotlus
         on klassi 32 kuuluvate kaupade osas tagasi võetud, siis on kohtuasjas T‑71/04 hagi ese ära langenud. Seega puudub vajadus
         asja üle otsustada.
      
       Kohtukulud
      I –  Kohtuasi T‑57/04
      229    Kodukorra artikli 87 lõike 2 kohaselt on kohtuvaidluse kaotanud pool kohustatud kandma kohtukulud, kui vastaspool on seda
         nõudnud. 
      
      230    Kuna kohtuasjas T‑57/04 tehti otsus Budvari kahjuks, tuleb vastavalt ühtlustamisameti ja Anheuser-Buschi sellekohasele nõudele
         mõista kohtukulud välja temalt.
      
      II –  Kohtuasi T‑71/04
      231    Kodukorra artikli 87 lõike 6 kohaselt jaotab Esimese Astme Kohus kohtukulud, kui asjas kohtuotsust ei tehta, omal äranägemisel.
      
      232    Esimese Astme Kohus leiab, et käesoleva kohtuasja asjaolud õigustavad kohtukulude väljamõistmist Anheuser-Buschilt.
      
      Esitatud põhjendustest lähtudes
      ESIMESE ASTME KOHUS (viies koda laiendatud koosseisus)
      otsustab:
      1.      Kohtuasjas T‑57/04:
      –        jätta hagi rahuldamata;
      –        mõista kohtukulud välja Budějovický Budvar, národní podnik’ult.
      2.      Kohtuasjas T‑71/04:
      –        vajadus käesoleva hagi üle otsustada on ära langenud;
      –        mõista kohtukulud välja Anheuser-Busch, Inc.’ilt.
      
               Vilaras 
            
            
                Martins Ribeiro 
            
            
                Dehousse
            
         
               Šváby 
            
             
            
                      Jürimäe
            
         Kuulutatud avalikul kohtuistungil 12. juunil 2007 Luxembourgis.
      
               Kohtusekretär 
            
             
            
                     Koja esimees
            
         
               E. Coulon 
            
             
            
                      M. Vilaras
            
         Sisukord
      
      Õiguslik raamistik
      I –  Rahvusvaheline õigus
      II –  Ühenduse õigus
      III –  Siseriiklik õigus
      Vaidluse taust
      I –  Anheuser-Buschi esitatud ühenduse kaubamärgi taotlus
      II –  Vastulause ühenduse kaubamärgi registreerimistaotlusele
      III –  Vastulausete osakonna otsus
      IV –  Ühtlustamisameti teise apellatsioonikoja otsused
      Poolte nõuded
      I –  Kohtuasi T‑57/04
      II –  Kohtuasi T‑71/04
      Õiguslik käsitlus
      I –  Kohtuasi T-57/04
      A –  Budvari teise nõude vastuvõetavus
      B –  Põhiküsimus
      1.  Väite esimene osa, mis puudutab maapiirkondade seadustiku artikli L. 641‑2 neljanda lõigu kohaldatamatust
      a)  Poolte argumendid
      Budvari argumendid
      Ühtlustamisameti argumendid
      Anheuser-Buschi argumendid
      b)  Esimese Astme Kohtu hinnang
      2.  Teise võimalusena esitatud väite teine osa, mis puudutab maapiirkondade seadustiku artikli L. 641‑2 neljanda lõigu väärat
         kohaldamist apellatsioonikoja poolt
      
      a)  Poolte argumendid
      Budvari argumendid
      Ühtlustamisameti argumendid
      –  Päritolunimetuse üldtuntuse tõendamise vajadus
      –  Päritolunimetuse üldtuntuse ära kasutamine või nõrgendamine
      Anheuser-Buschi argumendid
      b)  Esimese Astme Kohtu hinnang
      Maapiirkondade seadustiku artikli L. 641‑2 neljandas lõikes esitatud tingimuste kooskõla Lissaboni kokkuleppe sätetega erinevate
         kaupade osas
      
      Tõendid asjaomaste päritolunimetuste üldtuntuse kohta Prantsusmaa territooriumil erinevate kaupade osas
      II –  Kohtuasi T-71/04
      Kohtukulud
      I –  Kohtuasi T‑57/04
      II –  Kohtuasi T‑71/04
      * Kohtumenetluse keel: inglise.