CELEX: 62003CJ0191
Language: fr
Date: 2005-09-08 00:00:00
Title: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 8 septembre 2005.#North Western Health Board contre Margaret McKenna.#Demande de décision préjudicielle: Labour Court - Irlande.#Égalité de rémunération entre travailleurs masculins et travailleurs féminins - Maladie survenant antérieurement au congé de maternité - Maladie liée à l'état de grossesse - Soumission au régime général de congé de maladie - Incidence sur la rémunération - Imputation de l'absence sur le nombre total maximal de jours de congé de maladie rémunérés au cours d'une période déterminée.#Affaire C-191/03.

Affaire C-191/03
      North Western Health Board
      contre
      Margaret McKenna
      (demande de décision préjudicielle, introduite par la Labour Court (Irlande))
      «Égalité de rémunération entre travailleurs masculins et travailleurs féminins — Maladie survenant antérieurement au congé
         de maternité — Maladie liée à l'état de grossesse — Soumission au régime général de congé de maladie — Incidence sur la rémunération
         — Imputation de l'absence sur le nombre total maximal de jours de congé de maladie rémunérés au cours d'une période déterminée»
      
      Conclusions de l'avocat général M. P. Léger, présentées le 2 décembre 2004 
      Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 8 septembre 2005 
      Sommaire de l'arrêt
      1.     Politique sociale — Travailleurs masculins et travailleurs féminins — Égalité de rémunération — Article 141 CE et directive
            75/117 — Champ d'application — Régime de congé de maladie traitant de manière identique les travailleurs féminins souffrant
            d'une maladie liée à l'état de grossesse et les autres travailleurs atteints d'une maladie étrangère à un tel état — Inclusion
      (Art. 141 CE; directive du Conseil 75/117)
      2.     Politique sociale — Travailleurs masculins et travailleurs féminins — Égalité de rémunération — Maladie survenant antérieurement
            au congé de maternité — Maladie liée à l'état de grossesse — Absence excédant une certaine durée — Réduction de la rémunération
            — Imputation des absences sur le nombre total maximal de jours de congé de maladie rémunérés au cours d'une période déterminée
            — Discrimination fondée sur le sexe — Absence
      (Art. 141 CE; directive du Conseil 75/117)
      1.     Un régime de congé de maladie qui traite de manière identique les travailleurs féminins souffrant d'une maladie liée à une
         grossesse et les autres travailleurs atteints d'une maladie étrangère à un état de grossesse relève du champ d'application
         de l'article 141 CE et de la directive 75/117, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à
         l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins.
      
      En effet, un tel régime définit les conditions du maintien de la rémunération du travailleur en cas d'absence pour cause de
         maladie. Il subordonne le maintien intégral de la rémunération au non-dépassement d'une durée maximale annuelle et, en cas
         de dépassement de cette dernière, il prévoit le maintien de la rémunération à hauteur de 50 % de son montant, dans la limite
         d'une durée maximale totale déterminée pour une période de quatre ans. Un tel système, qui aboutit à une réduction de la rémunération,
         puis à un épuisement des droits à celle-ci, fonctionne de manière automatique, sur le fondement d'une comptabilisation arithmétique
         des jours d'absence pour cause de maladie.
      
      (cf. points 31-32, 35, disp. 1)
      2.     L'article 141 CE et la directive 75/117, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'application
         du principe de l'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins, doivent être interprétés
         en ce sens que ne constituent pas des discriminations fondées sur le sexe:
      
      - une règle d'un régime de congé de maladie qui prévoit, à l'égard des travailleurs féminins absents antérieurement à un congé
         de maternité en raison d'une maladie liée à leur état de grossesse, comme à l'égard des travailleurs masculins absents par
         suite de toute autre maladie, une réduction de la rémunération, lorsque l'absence excède une certaine durée, à condition que,
         d'une part, le travailleur féminin soit traité de la même façon qu'un travailleur masculin absent pour cause de maladie et
         que, d'autre part, le montant des prestations versées ne soit pas minime au point de mettre en cause l'objectif de protection
         des travailleuses enceintes;
      
      - une règle d'un régime de congé de maladie qui prévoit l'imputation des absences pour cause de maladie sur un nombre total
         maximal de jours de congé de maladie rémunérés auquel un travailleur a droit au cours d'une période déterminée, que la maladie
         soit ou non liée à un état de grossesse, à condition que l'imputation des absences pour cause de maladie liée à une grossesse
         n'ait pas pour effet que, pendant l'absence affectée par cette imputation postérieurement au congé de maternité, le travailleur
         féminin perçoive des prestations inférieures au montant minimal auquel il avait droit au cours de la maladie survenue pendant
         sa grossesse.
      
      (cf. points 59-62, 65, 67, 69, disp. 2)
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
      8 septembre 2005 (*)
      
      «Égalité de rémunération entre travailleurs masculins et travailleurs féminins – Maladie survenant antérieurement au congé de maternité – Maladie liée à l’état de grossesse – Soumission au régime général de congé de maladie – Incidence sur la rémunération – Imputation de l’absence sur le nombre total maximal de jours de congé de maladie rémunérés au cours d’une période déterminée»
      Dans l’affaire C-191/03,
      ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par la Labour Court (Irlande),
         par décision du 14 avril 2003, parvenue à la Cour le 12 mai 2003, dans la procédure
      
      North Western Health Board
      contre
      Margaret McKenna,
      LA COUR (deuxième chambre),
      composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. C. Gulmann (rapporteur) et R. Schintgen, juges,
      avocat général: M. P. Léger,
      greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,
      
      vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 juin 2004,
      considérant les observations présentées:
      –       pour le North Western Health Board, par MM. A. Collins, SC, et A. Kerr, BL,
      –       pour Mme McKenna, par M. D. Connolly, SC, et Mme M. Bolger, BL, 
      
      –       pour l’Irlande, par M. E. Regan et Mme S. Belshaw, BL, 
      
      –       pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. A. Cingolo, avvocato dello Stato,
         
      
      –       pour le gouvernement autrichien, par M. E. Riedl, en qualité d’agent,
      –       pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme R. Caudwell, en qualité d’agent, assistée de Mme K. Smith, barrister, 
      
      –       pour la Commission des Communautés européennes, par Mmes M.‑J. Jonczy et N. Yerrell, en qualité d’agents,
      
      ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 2 décembre 2004,
      rend le présent
      Arrêt
      1       La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 141 CE, de la directive 75/117/CEE du Conseil,
         du 10 février 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’application du principe de
         l’égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins (JO L 45, p. 19), ainsi que de la
         directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre
         hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions
         de travail (JO L 39, p. 40).
      
      2       Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le North Western Health Board (ci‑après le «Board») à Mme McKenna, son employée, au sujet du montant de la rémunération perçue par celle-ci au cours d’une absence pour cause de maladie
         liée à une grossesse et de l’imputation d’une telle absence sur le nombre total maximal de jours de congé de maladie rémunérés
         auquel un travailleur a droit au cours d’une période déterminée.
      
       Le cadre juridique
      3       L’article 141, paragraphes 1 et 2, CE dispose:
      «1.      Chaque État membre assure l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs
         féminins pour un même travail ou un travail de même valeur.
      
      2.      Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres
         avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi
         de ce dernier.
      
      […]»
      4       L’article 1er, premier alinéa, de la directive 75/117 énonce:
      
      «Le principe de l’égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins, qui figure à l’article
         [141] du traité […], implique, pour un même travail ou pour un travail auquel est attribuée une valeur égale, l’élimination,
         dans l’ensemble des éléments et conditions de rémunération, de toute discrimination fondée sur le sexe.»
      
      5       L’article 3 de la même directive prévoit:
      «Les États membres suppriment les discriminations entre les hommes et les femmes qui découlent de dispositions législatives,
         réglementaires ou administratives et qui sont contraires au principe de l’égalité des rémunérations.»
      
      6       L’article 4 précise:
      «Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les dispositions qui figurent dans des conventions collectives,
         des barèmes ou accords de salaires ou des contrats individuels de travail et qui sont contraires au principe de l’égalité
         des rémunérations soient nulles, puissent être déclarées nulles ou puissent être amendées.»
      
      7       La directive 76/207 vise, aux termes de son article 1er, paragraphe 1, «la mise en œuvre, dans les États membres, du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en
         ce qui concerne l’accès à l’emploi, y compris la promotion, et à la formation professionnelle ainsi que les conditions de
         travail et, dans les conditions prévues au paragraphe 2, la sécurité sociale […]».
      
      8       L’article 2 de cette directive dispose:
      «1.      Le principe de l’égalité de traitement au sens des dispositions ci‑après implique l’absence de toute discrimination fondée
         sur le sexe, soit directement, soit indirectement par référence, notamment, à l’état matrimonial ou familial.
      
      […]
      3.      La présente directive ne fait pas obstacle aux dispositions relatives à la protection de la femme, notamment en ce qui concerne
         la grossesse et la maternité. 
      
      […]»
      9       L’article 5 de la même directive régit dans les termes suivants l’égalité de traitement en ce qui concerne les conditions
         de travail:
      
      «1.      L’application du principe de l’égalité de traitement en ce qui concerne les conditions de travail, y compris les conditions
         de licenciement, implique que soient assurées aux hommes et aux femmes les mêmes conditions, sans discrimination fondée sur
         le sexe.
      
      2.      À cet effet, les États membres prennent les mesures nécessaires afin que:
      a)      soient supprimées les dispositions législatives, réglementaires et administratives contraires au principe de l’égalité de
         traitement;
      
      b)      soient nulles, puissent être déclarées nulles ou puissent être amendées les dispositions contraires au principe de l’égalité
         de traitement qui figurent dans les conventions collectives ou dans les contrats individuels de travail, dans les règlements
         intérieurs des entreprises, ainsi que dans les statuts des professions indépendantes; 
      
      […]»
      10     Les directives 75/117 et 76/207 sont transposées en droit irlandais par la loi sur l’égalité en matière d’emploi (Employment
         Equality Act) de 1998.
      
       Le litige au principal et les questions préjudicielles
      11     Mme McKenna, employée dans le secteur public irlandais par le Board, s’est trouvée enceinte au mois de janvier 2000. Pendant
         presque toute la durée de sa grossesse, elle a été en congé de maladie sur avis médical, en raison d’un état pathologique
         lié à sa grossesse.
      
      12     Dans le cadre du régime de congé de maladie du Board, les membres du personnel de celui-ci ont droit à 365 jours de congé
         de maladie rémunérés par période de quatre ans. Au maximum, 183 jours d’incapacité par période de 12 mois sont intégralement
         rémunérés. Les jours de congé de maladie supplémentaires pris durant cette même période de 12 mois ne sont rémunérés que pour
         moitié, dans la limite des 365 jours de congé de maladie rémunérés par période de quatre ans.
      
      13     Le régime en cause ne distingue pas entre les états pathologiques liés à la grossesse et les maladies étrangères à une grossesse.
         Il assimile les incapacités de travail consécutives aux premiers aux congés de maladie accordés en raison des secondes, les
         conditions générales dudit régime prévoyant que «toute incapacité causée par un état pathologique lié à la grossesse survenant
         avant les 14 semaines du congé de maternité sera considérée comme relevant du régime de congé de maladie du Board».
      
      14     En application de ces dispositions, Mme McKenna a été considérée comme ayant épuisé son droit à une rémunération complète le 6 juillet 2000. Sa rémunération a donc
         été réduite de moitié à compter de cette date jusqu’au 3 septembre 2000, date de début de son congé de maternité, lequel a
         duré jusqu’au 11 décembre 2000.
      
      15     Au cours de son congé de maternité, Mme McKenna a perçu la totalité de sa rémunération, conformément à la réglementation appliquée aux Health Boards par le ministère
         de la Santé et de l’Enfance.
      
      16     Au terme de son congé de maternité, elle était toujours inapte au travail pour raisons médicales. En vertu du régime de congé
         de maladie, sa rémunération a de nouveau été réduite de moitié.
      
      17     Mme McKenna a contesté devant l’Equality Officer l’application du régime de congé de maladie à sa situation.
      
      18     Elle a fait valoir qu’elle avait fait l’objet d’une discrimination contraire à la directive 76/207, dès lors que l’état pathologique
         lié à sa grossesse avait été assimilé à une maladie et que ses jours d’absence avaient été imputés sur la durée totale des
         congés de maladie auxquels elle avait droit.
      
      19     Elle a soutenu, par ailleurs, que la réduction de moitié de sa rémunération après la période de 183 jours au cours de laquelle
         elle avait eu droit à une rémunération complète constituait un traitement moins favorable en termes de rémunération, en violation
         de l’article 141 CE et de la directive 75/117.
      
      20     Par décision du 13 août 2001, l’Equality Officer a accueilli l’argumentation de Mme McKenna. Il a ordonné le paiement à celle-ci des arriérés de salaire litigieux. Il a également alloué des dommages‑intérêts
         à la demanderesse, du fait de la discrimination subie.
      
      21     Le Board a interjeté appel de cette décision devant la Labour Court.
      22     Cette juridiction relève, d’abord, que l’employeur est une émanation de l’État, de sorte qu’une directive peut lui être opposée.
         
      
      23     Elle souligne ensuite que le litige pendant devant elle présente deux aspects. D’une part, il faut déterminer si Mme McKenna a subi une inégalité de traitement en raison de l’imputation, sur la durée totale de ses droits à congé de maladie,
         de son absence pour cause de maladie liée à son état de grossesse, avec pour conséquence que ses droits à prestations pourraient
         être réduits ou épuisés au cours des années suivantes, si elle devait à nouveau être malade. D’autre part, il faut examiner
         si Mme McKenna a fait l’objet d’une discrimination en termes de rémunération du fait de la réduction de moitié de son salaire après
         ses 183 premiers jours d’absence.
      
      24     Dans ce contexte, la Labour Court a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
      «1)      Un régime de congé de maladie qui traite de façon identique les employés souffrant d’une maladie liée à la grossesse et ceux
         qui se trouvent dans un état pathologique relève-t-il du champ d’application de la directive 76/207?
      
      2)      Si la réponse à la première question est affirmative, le fait pour un employeur d’imputer une période d’absence du travail,
         due à une incapacité causée par une maladie liée à la grossesse et survenant pendant la durée de celle-ci, sur l’ensemble
         des droits à prestations prévus par un régime de congé de maladie dans le cadre d’un contrat d’emploi est-il contraire à la
         directive 76/207?
      
      3)      Si la réponse à la première question est affirmative, la directive 76/207 exige-t-elle de l’employeur qu’il mette en place
         des dispositions spéciales pour couvrir les absences du travail dues à une incapacité de travail causée par une maladie liée
         à la grossesse et survenant pendant la durée de celle-ci?
      
      4)      Un régime de congé de maladie qui traite [de façon identique] les employés souffrant d’une maladie liée à la grossesse et
         ceux se trouvant dans un état pathologique relève-t-il du champ d’application de l’article 141 [CE] et de la directive 75/117?
      
      5)      Si la réponse à la quatrième question est affirmative, le fait pour un employeur de réduire la rémunération d’une femme après
         une absence du travail pour une période donnée lorsque l’absence est due à une incapacité de travail causée par une maladie
         liée à la grossesse et survenant pendant la durée de celle-ci, dans des conditions où une femme qui n’est pas enceinte ou
         un homme, tous deux absents du travail pour la même période à la suite d’une incapacité de travail causée par un état purement
         pathologique, subiraient la même réduction, est-il contraire à l’article 141 [CE] et à la directive 75/117?»
      
       Sur les questions préjudicielles
       Sur les première et quatrième questions
      25     Par ses première et quatrième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance,
         si un régime de congé de maladie qui traite de manière identique les travailleurs féminins souffrant d’une maladie liée à
         une grossesse et les autres travailleurs atteints d’une maladie étrangère à un état de grossesse relève du champ d’application
         de la directive 76/207 ou de celui de l’article 141 CE et de la directive 75/117.
      
      26     Mme McKenna et le gouvernement italien considèrent qu’un régime tel que celui en cause au principal relève de la directive 76/207,
         en tant qu’il prévoit l’imputation des absences consécutives à une maladie liée à une grossesse sur les droits à congé de
         maladie pour autre cause, mais également de l’article 141 CE et de la directive 75/117, en tant qu’il entraîne une réduction
         de la rémunération après 183 jours d’absence pour maladie liée à une grossesse.
      
      27     Le Board ainsi que les gouvernements irlandais, autrichien et du Royaume-Uni soutiennent qu’un tel régime ne relève que de
         l’article 141 CE et de la directive 75/117, l’élément en cause au principal constituant une rémunération au sens de ces dispositions
         et la diminution de revenu contestée par Mme McKenna étant la conséquence directe et automatique de l’application dudit régime.
      
      28     La Commission des Communautés européennes estime, au contraire, que sont en cause des conditions de travail. Les incidences
         sur la rémunération ne seraient qu’indirectes. Seule la directive 76/207 serait dès lors applicable.
      
      29     À cet égard, il y a lieu de rappeler que le maintien de la rémunération du travailleur en cas de maladie relève de la notion
         de «rémunération» au sens de l’article 141 CE (voir arrêt du 13 juillet 1989, Rinner-Kühn, 171/88, Rec. p. 2743, point 7),
         laquelle comprend tous les avantages en espèces ou en nature, actuels ou futurs, pourvu qu’ils soient consentis, fût-ce indirectement,
         par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier, que ce soit en vertu d’un contrat de travail, de dispositions
         législatives ou à titre volontaire (arrêt du 19 novembre 1998, Høj Pedersen e.a., C-66/96, Rec. p. I-7327, point 32).
      
      30     Une rémunération au sens de l’article 141 CE et de la directive 75/117 ne saurait relever également de la directive 76/207.
         En effet, il résulte du deuxième considérant de celle-ci qu’elle ne vise pas la «rémunération» au sens des dispositions précitées
         (voir arrêt du 13 février 1996, Gillespie e.a., C-342/93, Rec. p. I-475, point 24).
      
      31     Un régime comme celui en cause au principal définit les conditions du maintien de la rémunération du travailleur en cas d’absence
         pour cause de maladie. Il subordonne le maintien intégral de la rémunération au non-dépassement d’une durée maximale annuelle
         et, en cas de dépassement de cette dernière, il prévoit le maintien de la rémunération à hauteur de 50 % de son montant, dans
         la limite d’une durée maximale totale déterminée pour une période de quatre ans.
      
      32     Un tel système, qui aboutit à une réduction de la rémunération, puis à un épuisement des droits à celle-ci, fonctionne de
         manière automatique, sur le fondement d’une comptabilisation arithmétique des jours d’absence pour cause de maladie. 
      
      33     Les règles instituées entrent donc dans le champ d’application de l’article 141 CE et de la directive 75/117 (voir, par analogie,
         à propos d’un système d’acquisition de droits à une rémunération supérieure en fonction de règles d’ancienneté, arrêt du 7
         février 1991, Nimz, C‑184/89, Rec. p. I‑297, points 9 et 10).
      
      34     La circonstance qu’une réduction ou que la suppression du droit au maintien d’une rémunération n’est pas immédiate, mais se
         produit après l’écoulement de durées maximales, ne prive pas lesdites règles de leur caractère automatique lorsque les conditions
         énoncées sont remplies.
      
      35     En conséquence, il convient de répondre aux première et quatrième questions préjudicielles qu’un régime de congé de maladie
         qui traite de manière identique les travailleurs féminins souffrant d’une maladie liée à une grossesse et les autres travailleurs
         atteints d’une maladie étrangère à un état de grossesse relève du champ d’application de l’article 141 CE et de la directive
         75/117.
      
       Sur les deuxième, troisième et cinquième questions
      36     En considération de la réponse donnée aux première et quatrième questions ainsi que des données du litige au principal appelées
         à être examinées par la juridiction de renvoi, il convient d’examiner ensemble les deuxième, troisième et cinquième questions.
      
      37     Par ces trois questions, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 141 CE et la directive 75/117 doivent
         être interprétés en ce sens que constituent des discriminations fondées sur le sexe:
      
      –       une règle d’un régime de congé de maladie qui prévoit, à l’égard des travailleurs féminins absents antérieurement à un congé
         de maternité en raison d’une maladie liée à leur état de grossesse, comme à l’égard des travailleurs masculins absents par
         suite de toute autre maladie, une réduction de la rémunération lorsque l’absence excède une certaine durée;
      
      –       une règle d’un régime de congé de maladie qui prévoit l’imputation des absences pour cause de maladie sur un nombre total
         maximal de jours de congé de maladie rémunérés auquel un travailleur a droit au cours d’une période déterminée, que la maladie
         soit ou non liée à un état de grossesse.
      
      38     Le Board ainsi que les gouvernements irlandais et du Royaume-Uni estiment, s’agissant de la rémunération, que le travailleur
         féminin n’a pas droit au maintien intégral de sa rémunération et qu’une règle telle que celle en cause au principal n’est
         pas discriminatoire. Le Board et le gouvernement du Royaume-Uni ne présentent pas d’observations en ce qui concerne l’imputation
         des absences pour cause de maladie. Le gouvernement irlandais considère, de manière générale, que les États membres ne sont
         pas obligés d’adopter des dispositions spécifiques applicables aux absences pour cause de maladie survenue pendant la grossesse.
      
      39     Mme McKenna, les gouvernements italien et autrichien ainsi que la Commission soutiennent qu’une réduction de la rémunération
         telle que celle en cause au principal est constitutive d’une discrimination fondée sur le sexe. Mme McKenna, le gouvernement italien et la Commission affirment qu’il en est de même en ce qui concerne l’imputation des absences
         pour cause de maladie sur un nombre total maximal de jours de congé de maladie auquel un travailleur a droit. Le gouvernement
         autrichien énonce, de manière générale, qu’une incapacité de travail liée à une grossesse doit se voir appliquer des dispositions
         différentes de celles applicables aux incapacités de travail étrangères à un tel état.
      
       Sur l’économie et l’évolution des règles du droit communautaire régissant l’égalité entre les hommes et les femmes dans le
         domaine des droits des femmes enceintes ou accouchées
      
      40     Il convient de constater que, dans l’affaire au principal, la réduction de la rémunération et l’imputation de l’absence pour
         cause de maladie liée à l’état de grossesse sont la conséquence de l’application aux femmes enceintes ou accouchées du régime
         général applicable à tout travailleur en cas de maladie.
      
      41     Il y a lieu d’examiner les questions posées à la lumière de l’économie et de l’évolution des règles du droit communautaire
         régissant l’égalité entre les hommes et les femmes dans le domaine des droits des femmes enceintes ou accouchées.
      
      42     Dans ce domaine, l’objectif poursuivi par ces règles est de protéger les travailleurs féminins avant et après l’accouchement
         (voir, à propos du congé de maternité, arrêt Gillespie e.a., précité, point 20).
      
      43     Le droit communautaire assure d’abord une protection spécifique contre le licenciement jusqu’à la fin du congé de maternité.
      44     La Cour a jugé que, durant un congé de maternité, la femme est protégée contre les licenciements motivés par son absence (arrêt
         du 8 novembre 1990, Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund, C‑179/88, Rec. p. I-3979, point 15).
      
      45     En revanche, s’agissant d’une maladie qui apparaîtrait après ce congé, elle a jugé qu’il n’y avait pas lieu de distinguer
         la maladie qui trouve son origine dans la grossesse ou dans l’accouchement de toute autre maladie, un tel état pathologique
         relevant du régime général applicable au cas de maladie. Au regard d’une telle situation, elle en a déduit que le droit communautaire
         ne s’opposait pas aux licenciements qui sont la conséquence d’absences dues à une maladie qui trouve son origine dans la grossesse
         ou dans l’accouchement (arrêt Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund, précité, points 16 et 19).
      
      46     À propos d’une hypothèse de licenciement d’un travailleur féminin en raison d’une maladie liée à la grossesse survenue antérieurement
         au congé de maternité, la Cour a relevé qu’un état de grossesse n’est aucunement assimilable à un état pathologique, tout
         en constatant que la grossesse correspond à une période au cours de laquelle peuvent survenir des troubles et des complications
         susceptibles de contraindre la femme à une surveillance médicale stricte et, le cas échéant, à l’observation d’un repos absolu
         pendant toute la durée de la grossesse ou une partie de celle-ci. Elle a considéré que les troubles et complications, qui
         peuvent entraîner une incapacité de travail, relèvent des risques inhérents à l’état de grossesse et participent donc de la
         spécificité de cet état (arrêt du 30 juin 1998, Brown, C-394/96, Rec. p. I‑4185, point 22).
      
      47     Elle a, en conséquence, jugé qu’une protection contre le licenciement devait être reconnue à la femme non seulement pendant
         le congé de maternité, mais également pendant toute la durée de la grossesse, après avoir souligné qu’un éventuel licenciement
         fait peser un risque sur la situation physique et psychique des travailleuses enceintes ou accouchées, y compris le risque
         particulièrement grave d’inciter la travailleuse enceinte à interrompre volontairement sa grossesse. Elle a constaté que le
         licenciement d’un travailleur féminin qui intervient au cours de la grossesse pour cause d’absences dues à l’incapacité de
         travail découlant de la grossesse est lié à la survenance des risques inhérents à la grossesse et doit donc être regardé comme
         fondé essentiellement sur le fait de la grossesse. Elle en a déduit qu’un tel licenciement ne peut concerner que les femmes
         et constitue, dès lors, une discrimination directe fondée sur le sexe (voir arrêt Brown, précité, points 18 et 24). 
      
      48     En considération des effets dommageables que pourrait avoir un risque de licenciement sur la situation physique et psychique
         des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes, l’article 10 de la directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992,
         concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses
         enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1, de la
         directive 89/391/CEE) (JO L 348, p. 1), a édicté une interdiction de licenciement pendant la période allant du début de la
         grossesse jusqu’au terme du congé de maternité.
      
      49     Outre une protection contre la perte de l’emploi, le droit communautaire assure, dans certaines limites, une protection du
         revenu de la travailleuse enceinte ou accouchée.
      
      50     À cet égard, la Cour a observé que les femmes qui bénéficient d’un congé de maternité se trouvent dans une situation spécifique
         qui exige qu’une protection spéciale leur soit accordée, mais qui ne peut pas être assimilée à celle d’un homme qui occupe
         effectivement son poste de travail (arrêt Gillespie e.a., précité, point 17). Elle a ensuite jugé que ni l’article 119 du
         traité CEE [devenu article 119 du traité CE (les articles 117 à 120 du traité CE ont été remplacés par les articles 136 CE
         à 143 CE)], ni l’article 1er de la directive 75/117 n’imposaient de maintenir la rémunération intégrale des travailleurs féminins pendant leur congé de
         maternité, étant précisé, toutefois, que le montant des prestations versées ne pourrait être minime au point de mettre en
         cause l’objectif du congé de maternité, qui est de protéger les travailleurs féminins avant et après l’accouchement (arrêt
         Gillespie e.a., précité, point 20).
      
      51     S’agissant également du congé de maternité, la directive 92/85, qui n’était pas applicable ratione temporis au litige ayant
         donné lieu à l’arrêt Gillespie e.a., précité, prévoit, à son article 11, point 2, sous b), que doit être assuré «le maintien
         d’une rémunération et/ou le bénéfice d’une prestation adéquate des travailleuses». Le point 3 du même article précise que
         la «prestation visée au point 2 b) est jugée adéquate lorsqu’elle assure des revenus au moins équivalents à ceux que recevrait
         la travailleuse concernée dans le cas d’une interruption de ses activités pour des raisons liées à son état de santé».
      
      52     Par ailleurs, la Cour a jugé, par une interprétation donnée dans le contexte d’un licenciement mais valant également pour
         la rémunération versée à un travailleur féminin, que, dans la mesure où ils interviennent après la fin du congé de maternité,
         les états pathologiques trouvant leur origine dans la grossesse ou dans l’accouchement relèvent du régime général applicable
         au cas de maladie. Elle a ajouté que la seule question qui se pose est de savoir si les absences d’un travailleur féminin
         intervenant après le congé de maternité pour cause d’incapacité de travail qu’entraînent ces troubles sont traitées de la
         même manière que les absences d’un travailleur masculin en raison d’une incapacité de la même durée, une discrimination fondée
         sur le sexe étant exclue si tel est le cas (voir arrêt Brown, précité, point 26). Elle a ainsi admis qu’un état pathologique
         lié à la grossesse ou à l’accouchement, apparu après le congé de maternité, peut entraîner une réduction de la rémunération
         dans les mêmes conditions qu’une autre maladie.
      
      53     À propos d’une hypothèse de maladie liée à une grossesse atteignant un travailleur féminin antérieurement au congé de maternité,
         la Cour a rappelé au point 33 de l’arrêt Høj Pedersen e.a., précité, en reprenant les termes du point 22 de l’arrêt Brown,
         précité, que les troubles et complications liés à une grossesse, qui peuvent entraîner une incapacité de travail, relèvent
         des risques inhérents à cet état et participent donc de la spécificité de celui-ci. Elle a ensuite relevé que, dans le cadre
         du litige au principal, une femme était privée, antérieurement à son congé de maternité, du maintien de l’intégralité de sa
         rémunération lorsque l’incapacité de travail dont elle était victime résultait d’un état pathologique lié à la grossesse,
         alors que, en vertu de la législation nationale en cause, chaque travailleur avait, en principe, le droit de conserver l’intégralité
         de sa rémunération en cas d’incapacité de travail. Dans ces conditions, elle a jugé que l’application de dispositions législatives
         telles que celles qui étaient en cause au principal comportait une discrimination à l’encontre des travailleurs féminins (arrêt
         Høj Pedersen e.a., précité, points 34, 35 et 37).
      
      54     Il résulte de ce qui précède que, en l’état actuel du droit communautaire, un travailleur féminin:
      –       ne peut faire l’objet d’un licenciement pendant son congé de maternité, en raison de son état ni, antérieurement à ce congé,
         en raison d’une maladie liée à la grossesse et survenue avant ledit congé;
      
      –       peut, le cas échéant, être licencié en raison d’une maladie liée à la grossesse ou à l’accouchement et survenue après le congé
         de maternité;
      
      –       peut, le cas échéant, subir une réduction de sa rémunération soit pendant le congé de maternité, soit, postérieurement à ce
         congé, en cas de maladie liée à la grossesse ou à l’accouchement et survenue après ledit congé.
      
      55     Il résulte également de ce qui précède que la Cour n’a pas, jusqu’à présent, été amenée à préciser si le travailleur féminin
         a droit, en toute hypothèse, au maintien intégral de sa rémunération en cas de maladie liée à son état de grossesse antérieurement
         au congé de maternité, même si la règle nationale contestée prévoit l’application d’une réduction de même ampleur à la rémunération
         versée à un travailleur en cas de maladie étrangère à un état de grossesse.
      
      56     Il résulte enfin de ce qui précède que l’état de grossesse n’est pas assimilable à un état pathologique et que les troubles
         et complications survenant pendant la grossesse et entraînant une incapacité de travail relèvent des risques inhérents à l’état
         de grossesse et participent donc de la spécificité de cet état (voir points 46 et 53 du présent arrêt).
      
       Sur la rémunération du travailleur féminin au cours de la grossesse
      57     Il ne découle pas nécessairement de la constatation de la spécificité des maladies liées à une grossesse qu’un travailleur
         féminin absent en raison d’une maladie liée à sa grossesse a droit au maintien intégral de sa rémunération lorsqu’un travailleur
         absent en raison d’une maladie non liée à une grossesse ne bénéficie pas d’un tel droit.
      
      58     À cet égard, il y a d’abord lieu de relever que, pour ce qui concerne les licenciements, la spécificité d’une maladie liée
         à une grossesse ne peut être prise en compte qu’en niant à l’employeur le droit de licencier un travailleur féminin pour cette
         raison. En revanche, pour ce qui concerne la rémunération, le maintien intégral de celle-ci n’est pas le seul moyen de tenir
         compte de la spécificité d’une maladie liée à la grossesse. En effet, il n’est pas exclu de prendre en compte cette spécificité
         dans le cadre d’un régime qui, en cas d’absence d’un travailleur féminin en raison d’une maladie liée à la grossesse, prévoit
         une réduction de la rémunération.
      
      59     Il convient de rappeler ensuite que, en l’état actuel du droit communautaire, aucune disposition ni principe général de celui-ci
         n’imposent le maintien intégral de la rémunération d’un travailleur féminin pendant son congé de maternité, à condition que
         le montant des prestations versées ne soit pas minime au point de mettre en cause l’objectif, poursuivi par le droit communautaire,
         de protéger les travailleurs féminins, notamment, avant l’accouchement (voir, en ce sens, arrêt Gillespie e.a., précité, point
         20).
      
      60     Or, si une règle prévoyant, dans certaines limites, une réduction des prestations versées à un travailleur féminin au cours
         de son congé de maternité n’est pas constitutive d’une discrimination fondée sur le sexe, une règle prévoyant, dans les mêmes
         limites, une réduction des prestations versées à ce travailleur féminin absent pendant sa grossesse en raison d’une maladie
         liée à celle‑ci ne saurait davantage être considérée comme constitutive d’une telle discrimination.
      
      61     Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que, dans son état actuel, le droit communautaire n’impose pas le maintien intégral
         de la rémunération d’un travailleur féminin absent pendant sa grossesse en raison d’une maladie liée à cette dernière.
      
      62     Pendant une absence résultant d’une telle maladie, un travailleur féminin peut donc subir une réduction de sa rémunération,
         à condition que, d’une part, il soit traité de la même façon qu’un travailleur masculin absent pour cause de maladie et que,
         d’autre part, le montant des prestations versées ne soit pas minime au point de mettre en cause l’objectif de protection des
         travailleuses enceintes. 
      
       Sur l’imputation des absences pour cause de maladie sur un nombre total maximal de jours de congé de maladie rémunérés auquel
         un travailleur a droit au cours d’une période déterminée
      
      63     Le régime en cause au principal prévoit l’imputation des absences pour cause de maladie sur le nombre total de jours de congé
         de maladie rémunérés auquel un travailleur a droit pendant une période déterminée. Il traite ainsi de façon identique toutes
         les maladies, qu’elles soient ou non liées à un état de grossesse.
      
      64     Un tel régime ne tient aucun compte de la spécificité des maladies liées à la grossesse.
      65     Cependant, cette spécificité n’exclut pas que des absences pour cause de maladie liée à une grossesse soient, dans certaines
         limites, imputées sur le nombre total de jours de congé de maladie rémunérés.
      
      66     En effet, l’exclusion, en toutes circonstances, d’une telle imputation ne serait pas conciliable avec la possibilité d’une
         réduction de la rémunération au cours de la grossesse. Elle serait difficilement conciliable, par ailleurs, avec la jurisprudence
         résultant des arrêts précités Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund et Brown, selon laquelle, postérieurement au congé
         de maternité, une maladie qui trouve son origine dans la grossesse ou dans l’accouchement relève du régime général applicable
         au cas de maladie.
      
      67     Toutefois, l’imputation des absences pendant la grossesse pour cause de maladie liée à celle-ci sur un nombre total maximal
         de jours de congé de maladie rémunérés auquel un travailleur a droit au cours d’une période déterminée ne saurait avoir pour
         effet que, pendant l’absence affectée par cette imputation postérieurement au congé de maternité, le travailleur féminin perçoive
         des prestations inférieures au montant minimal auquel il avait droit au cours de la maladie survenue pendant sa grossesse
         (voir point 62 du présent arrêt).
      
      68     Des dispositions spéciales doivent en conséquence être mises en œuvre afin de faire obstacle à un tel effet.
      69     Il convient donc de répondre aux deuxième, troisième et cinquième questions que l’article 141 CE et la directive 75/117 doivent
         être interprétés en ce sens que ne constituent pas des discriminations fondées sur le sexe:
      
      –       une règle d’un régime de congé de maladie qui prévoit, à l’égard des travailleurs féminins absents antérieurement à un congé
         de maternité en raison d’une maladie liée à leur état de grossesse, comme à l’égard des travailleurs masculins absents par
         suite de toute autre maladie, une réduction de la rémunération, lorsque l’absence excède une certaine durée, à condition que,
         d’une part, le travailleur féminin soit traité de la même façon qu’un travailleur masculin absent pour cause de maladie et
         que, d’autre part, le montant des prestations versées ne soit pas minime au point de mettre en cause l’objectif de protection
         des travailleuses enceintes; 
      
      –       une règle d’un régime de congé de maladie qui prévoit l’imputation des absences pour cause de maladie sur un nombre total
         maximal de jours de congé de maladie rémunérés auquel un travailleur a droit au cours d’une période déterminée, que la maladie
         soit ou non liée à un état de grossesse, à condition que l’imputation des absences pour cause de maladie liée à une grossesse
         n’ait pas pour effet que, pendant l’absence affectée par cette imputation postérieurement au congé de maternité, le travailleur
         féminin perçoive des prestations inférieures au montant minimal auquel il avait droit au cours de la maladie survenue pendant
         sa grossesse.
      
       Sur les dépens
      70     La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi,
         il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que
         ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
      
      Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit:
      1)      Un régime de congé de maladie qui traite de manière identique les travailleurs féminins souffrant d’une maladie liée à une
            grossesse et les autres travailleurs atteints d’une maladie étrangère à un état de grossesse relève du champ d’application
            de l’article 141 CE et de la directive 75/117/CEE du Conseil, du 10 février 1975, concernant le rapprochement des législations
            des États membres relatives à l’application du principe de l’égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et
            les travailleurs féminins.
      2)      L’article 141 CE et la directive 75/117 doivent être interprétés en ce sens que ne constituent pas des discriminations fondées
            sur le sexe:
      –       une règle d’un régime de congé de maladie qui prévoit, à l’égard des travailleurs féminins absents antérieurement à un congé
            de maternité en raison d’une maladie liée à leur état de grossesse, comme à l’égard des travailleurs masculins absents par
            suite de toute autre maladie, une réduction de la rémunération, lorsque l’absence excède une certaine durée,à condition que, d’une part, le travailleur féminin soit traité de la même façon qu’un travailleur masculin absent pour cause
            de maladie et que, d’autre part, le montant des prestations versées ne soit pas minime au point de mettre en cause l’objectif
            de protection des travailleuses enceintes;
      –       une règle d’un régime de congé de maladie qui prévoit l’imputation des absences pour cause de maladie sur un nombre total
            maximal de jours de congé de maladie rémunérés auquel un travailleur a droit au cours d’une périodedéterminée, que la maladie soit ou non liée à un état de grossesse, à condition que l’imputation des absences pour cause demaladie liée à unegrossesse n’ait pas poureffet que, pendant l’absence affectéepar cette imputation postérieurement au congé de maternité, le travailleur féminin perçoivedes prestations inférieures au montant minimal auquel il avaitdroit aucours de la maladie survenue pendant sagrossesse.
      Signatures
      * Langue de procédure: l’anglais.