CELEX: 62006CC0003
Language: pl
Date: 2006-11-16
Title: Opinia rzecznika generalnego Poiares Maduro przedstawione w dniu 16 listopada 2006 r. # Groupe Danone przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich. # Odwołanie - Konkurencja - Porozumienie - Grzywny - Wytyczne w sprawie metody ustalania grzywien - Komunikat w sprawie współpracy. # Sprawa C-3/06 P.

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO
      M. POIARESA MADURA
      przedstawiona w dniu 16 listopada 2006 r.(1)
      
      Sprawa C‑3/06 P
      Groupe Danone
      przeciwko
      Komisji Wspólnot Europejskich
      Odwołanie – Konkurencja – Grzywny – Artykuł 15 ust. 2 rozporządzenia Rady nr 17 – Powrót do naruszenia – Wytyczne w sprawie metody ustalania grzywien – Artykuł 229 WE – Artykuł 17 rozporządzenia Rady nr 17 – Nieograniczone prawo orzekania – Zasada non ultra petita – Prawo do obrony1.        Niniejsze odwołanie wniesione przez Groupe Danone (zwaną dalej „wnoszącą odwołanie”) skierowane jest przeciwko wyrokowi Sądu
         Pierwszej Instancji z dnia 25 października 2005 r. wydanemu w sprawie T‑38/02 Groupe Danone przeciwko Komisji (zwanemu dalej
         „zaskarżonym wyrokiem”).(2) Przedmiotem tej sprawy było żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji 2003/569/WE z dnia 5 grudnia 2001 r. (zwanej
         dalej „zaskarżoną decyzją”),(3) nakładającej na wnoszącą odwołanie grzywnę za uczestnictwo w kartelu na belgijskim rynku piwa. Sąd Pierwszej Instancji w istocie
         utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję, zmniejszył natomiast wysokość nałożonej grzywny. W niniejszym postępowaniu, które dotyczy
         jedynie sposobu ustalania wysokości grzywny, wnosząca odwołanie podnosi, że Sąd Pierwszej Instancji popełnił błędy co do prawa,
         opierając się na błędnej wykładni pojęcia powrotu do naruszenia oraz przekroczył swe kompetencje, modyfikując metodę obliczania
         grzywien stosowaną przez Komisję.
      
      I –    Okoliczności wniesienia odwołania
      A –    Ramy prawne
      2.        W okresie właściwym dla okoliczności faktycznych sprawy zagadnienie wykonania art. 81 WE i 82 WE, w tym także kwestia grzywien,
         jakie Komisja może nałożyć w przypadku stwierdzenia naruszenia, było regulowane przepisami rozporządzenia Rady nr 17.(4)
      
      3.        Artykuł 15 ust. 2 rozporządzenia nr 17 stanowi:
      
      „Komisja może nałożyć, w drodze decyzji, na przedsiębiorstwa i związki przedsiębiorstw kary pieniężne w wysokości 1000 – 1 000 000
         jednostek rozliczeniowych albo ponad tę kwotę do dziesięciu procent wartości osiągniętego w poprzednim roku gospodarczym obrotu
         każdego z przedsiębiorstw uczestniczących w naruszeniu, jeśli umyślnie lub przez niedbalstwo:
      
      a)      naruszają art. [81] ust. 1 lub art. [82] traktatu;
      b)      naruszają obowiązki nałożone zgodnie z art. 8 ust. 1 [rozporządzenia].
      Przy ustalaniu wysokości kary pieniężnej należy uwzględnić, oprócz wagi naruszenia, również okres trwania tego naruszenia”.
      4.        Wytyczne w zakresie metody ustalania grzywien nakładanych na mocy art. 15 ust. 2 rozporządzenia nr 17 oraz art. 65 ust. 5
         Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (Dz.U. 1998, C 9, str. 3) (zwane dalej „wytycznymi”) ustalają
         metodę określania wysokości tych grzywien, zgodnie z którą „na wstępie [określa się] kwotę podstawową, która będzie zwiększona
         tak, aby umożliwić wzięcie pod uwagę okoliczności obciążających oraz zmniejszana tak, aby wziąć pod uwagę okoliczności łagodzące”
         (drugi akapit motywów wytycznych).
      
      5.        Zgodnie z wytycznymi „kwota podstawowa będzie określana w zależności od wagi i trwania naruszenia, które są jedynymi kryteriami,
         do których istnieje odniesienie w art. 15 ust. 2 rozporządzenia nr 17” (pkt 1 wytycznych). Kwota podstawowa podlega zwiększeniu
         w przypadku okoliczności obciążających, takich jak powrót danego przedsiębiorstwa do naruszenia (pkt 2 wytycznych). Kwota
         podstawowa może ulec obniżeniu, gdy występują szczególne okoliczności łagodzące (pkt 3 wytycznych).
      
      6.        Na mocy art. 229 WE „[r]ozporządzenia uchwalone wspólnie przez Parlament Europejski i Radę, i przez Radę […] mogą przyznać
         Trybunałowi Sprawiedliwości nieograniczone prawo orzekania w odniesieniu do kar przewidzianych w tych rozporządzeniach”.
      
      7.        W świetle tego postanowienia, art. 17 rozporządzenia nr 17 stanowi:
      
      „Trybunał Sprawiedliwości ma nieograniczoną jurysdykcję [nieograniczone prawo orzekania], w rozumieniu art. [229 WE] traktatu,
         w odniesieniu do kontroli decyzji Komisji, w których nakładana jest kara pieniężna lub okresowa kara pieniężna; może on nałożoną
         karę pieniężną lub okresową karę pieniężną uchylić, obniżyć albo podwyższyć”.
      
      B –    Okoliczności faktyczne
      8.        Zaskarżona decyzja(5) skierowana jest do wnoszącej odwołanie, jak również do spółek Interbrew, Alken-Maes, Haacht oraz Martens. Decyzja ta stwierdza
         popełnienie dwóch odrębnych naruszeń reguł konkurencji, a mianowicie, po pierwsze, zawarcie złożonego systemu umów lub stosowanie
         uzgodnionych praktyk na belgijskim rynku piwa (określanych dalej jako „kartel Interbrew/Alken-Maes”), a po drugie, stosowanie
         uzgodnionych praktyk w odniesieniu do piwa oferowanego do sprzedaży pod oznaczeniem dystrybutora.
      
      9.        W okresie właściwym dla okoliczności sprawy wnosząca odwołanie była spółką dominującą spółki Alken-Maes. Biorąc pod uwagę
         jej aktywne uczestnictwo w kartelu Interbrew/Alken-Maes, Komisja uznała, że wnosząca odwołanie ponosi odpowiedzialność zarówno
         z tytułu swego własnego uczestnictwa w kartelu, jak również z tytułu uczestnictwa spółki Alken-Maes.(6) Z drugiej strony Komisja uznała, że nie ma podstaw do przypisania wnoszącej odwołanie odpowiedzialności z tytułu uczestnictwa
         spółki od niej zależnej w stosowaniu uzgodnionych praktyk odnoszących się do piwa oferowanego do sprzedaży pod oznaczeniem
         dystrybutora, ponieważ sama wnosząca odwołanie nie uczestniczyła w tym kartelu.(7)
      
      10.      Z tytułu uczestnictwa w kartelu Interbrew/Alken-Maes w okresie od dnia 28 stycznia 1993 r. do dnia 28 stycznia 1998 r. zaskarżona
         decyzja nakłada na wnoszącą odwołanie grzywnę w wysokości 44,043 miliona EUR.(8)
      
      11.      Kwota grzywny została ustalona w następujący sposób:
      
      
               Waga naruszenia
            
            
               25,00 miliona EUR
            
             
         
               Okres trwania naruszenia (+45%)
            
            
               11,25 miliona EUR
            
            
               +
            
         
               Kwota podstawowa
            
            
               36,25 miliona EUR
               
            
            
               =
            
         
               Okoliczności obciążające (+50%) 
            
            
               18,125 miliona EUR
            
            
               +
            
         
               Kwota całkowita po uwzględnieniu okoliczności obciążających
            
            
               54,38 miliona EUR
               
            
            
               =
            
         
               Okoliczności łagodzące (‑10%)
            
            
               5,438 miliona EUR
            
            
               ‑
            
         
               Kwota całkowita przed zastosowaniem obniżki z tytułu współpracy
            
            
               48,94 miliona EUR
               
            
            
               =
            
         
               Obniżenie z tytułu zastosowania obniżki z tytułu współpracy (‑10%)
            
            
               4,894 miliona EUR
            
            
               ‑
            
         
               Ostateczna kwota grzywny 
            
            
               44,043 miliona EUR
               
            
            
               =
            
         12.      Zaskarżona decyzja wskazuje na następujące okoliczności obciążające: po pierwsze, naruszenie art. 81 WE stanowiło powrót do
         naruszenia, ponieważ wnosząca odwołanie została wcześniej już dwukrotnie ukarana za popełnienie naruszeń tego samego rodzaju;(9) po drugie zaś, wnosząca odwołanie zmusiła Interbrew do rozszerzenia współpracy, grożąc zastosowaniem wobec niej sankcji w przypadku
         odmowy.(10)
      
      C –    Zaskarżony wyrok
      13.      Skargą, która wpłynęła do sekretariatu Sądu w dniu 22 lutego 2002 r., wnosząca odwołanie zażądała stwierdzenia nieważności
         wspomnianej decyzji, a tytułem żądania ewentualnego – o zmniejszenie kwoty nałożonej grzywny.
      
      14.      Sąd oddalił wszystkie zarzuty skargi z wyjątkiem zarzutu piątego, opartego na rzekomej bezzasadności okoliczności obciążającej
         uwzględnionej z powodu nacisku wywieranego przez wnoszącą odwołanie na spółkę Interbrew.(11) Sąd uznał, że chociaż pod adresem Interbrew wywierano nacisk, nie wykazano w wystarczającym stopniu, że spółka Interbrew
         uczestniczyła w rozszerzonym kartelu z tego właśnie powodu.(12) Z tego względu Sąd Pierwszej Instancji ustalił całkowitą podwyżkę kwoty podstawowej grzywny z tytułu wystąpienia okoliczności
         obciążających na 40% zamiast 50%.(13) W wyniku zastosowania innej metody obliczeniowej niż ta wykorzystana w zaskarżonej decyzji, Sąd Pierwszej Instancji zmniejszył
         wysokość grzywny do kwoty 42,4125 miliona EUR oraz oddalił skargę w pozostałym zakresie.
      
      15.      W dniu 4 stycznia 2006 r. wnosząca odwołanie złożyła odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji.
      
      II – Analiza odwołania
      16.      Na poparcie wniosku o częściowe uchylenie zaskarżonego wyroku wnosząca odwołanie podnosi pięć zarzutów. Zarzuty te odnoszą
         się, po pierwsze, do wykładni pojęcia powrotu do naruszenia dokonanej przez Sąd Pierwszej Instancji, po drugie zaś, do zmiany
         metody obliczania wysokości grzywny.
      
      A –    Zarzuty dotyczące powrotu do naruszenia jako okoliczności obciążającej 
      
       Pierwszy zarzut: naruszenie zasady nulla poena sine lege
      17.      Wnosząca odwołanie twierdzi, że utrzymując w mocy podwyżkę grzywny nałożonej na nią z uwagi na okoliczność obciążającą w postaci
         powrotu do naruszenia, Sąd nie wziął pod uwagę zasady, zgodnie z którą wszystkie bezprawne czyny oraz kary muszą być określone
         przez prawo ani też wywodzonej z niej zasady, zgodnie z którą surowsze kary nie powinny mieć oddziaływania wstecznego. Według
         wnoszącej odwołanie w prawie wspólnotowym nie istnieje jasna i wystarczająco przewidywalna podstawa prawna, która pozwalałaby
         uznać powrót do naruszenia za okoliczność obciążającą. Wnosząca odwołanie stwierdza, że w każdym razie taka podstawa prawna
         nie istniała w czasie, w którym poprzednie naruszenia miały miejsce.
      
      18.      W pkt 351 zaskarżonego wyroku Sąd Pierwszej Instancji stwierdził, że uznając powrót do naruszenia za okoliczność obciążającą,
         Komisja nie naruszyła zasady nulla poena sine lege, „ ponieważ bezsporne jest, że możliwość ta została przewidziana w pkt 2
         tiret pierwsze wytycznych i nie może być uważana za wykraczającą poza ramy prawne sankcji zdefiniowane w art. 15 ust. 2 rozporządzenia
         nr 17”.
      
      19.      Sformułowanie to może sugerować, że Sąd uznał pkt 2 wytycznych za podstawę prawną ustaleń Komisji dotyczących powrotu do naruszenia
         przez wnoszącą odwołanie. Taka kwalifikacja wytycznych byłaby nieprawidłowa. Wytyczne gwarantują pewność prawa, gdyż określają
         metodę [obliczania wysokości grzywien], której stosowaniem związana jest Komisja, nie stanowią one jednak podstawy prawnej
         ustalania kwoty grzywny.(14) Niemniej jednak stoję na stanowisku, że Trybunał powinien oddalić pierwszy z zarzutów podniesionych przez wnoszącą odwołanie.(15)
      
      20.      Przede wszystkim, twierdzenie wnoszącej odwołanie, zgodnie z którym Sąd naruszył zasadę nulla poena sine lege z powodu niewystarczającej
         podstawy prawnej w czasie popełnienia wcześniejszych naruszeń, opiera się na błędnym założeniu. Właściwym momentem dla ustalenia
         wystarczającej podstawy prawnej pozwalającej na zwiększenie kwoty grzywny ze względu na powrót do naruszenia jest moment popełnienia
         ostatniego z naruszeń, czyli naruszenia leżącego u podstaw wydania decyzji uwzględniającej powrót do naruszenia za okoliczność
         obciążającą. Pod tym względem istnieje tu podobieństwo do wyroku z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie Achour wydanego przez Europejski
         Trybunał Praw Człowieka, w którym orzekł on, że „uwzględnienie wcześniejszej prawnokarnej sytuacji skarżącego przy orzekaniu
         co do istoty sprawy [...] należy odróżniać od wstecznego działania prawa sensu stricto”[tłumaczenie nieoficjalne].(16) Istotne jest zatem to, że w czasie popełniania ostatniego z naruszeń wnosząca odwołanie była w stanie przewidzieć skutki
         prawne swoich działań oraz odpowiednio dostosować do nich swe postępowanie.(17)
      
      21.      Należy się następnie zastanowić, czy w czasie popełniania ostatniego z naruszeń istniała wystarczająca podstawa prawna do
         uwzględnienia powrotu do naruszenia za okoliczność obciążającą. Właściwą podstawę prawną stanowi art. 15 ust. 2 rozporządzenia
         nr 17, który stwierdza w sposób jasny i jednoznaczny,(18) że Komisja może nałożyć grzywnę na przedsiębiorstwo, które narusza art. 81 lub 82 WE. Stanowi on ponadto, że grzywna nie
         może przekraczać 10% wartości obrotu osiągniętego przez to przedsiębiorstwo w poprzednim roku gospodarczym, oraz że „przy
         ustalaniu wysokości kary pieniężnej należy uwzględnić, oprócz wagi naruszenia, również okres trwania tego naruszenia”.(19) Trzeba przyznać, że chociaż art. 15 ust. 2 wyraźnie ustala górną granicę grzywny, to w odniesieniu do elementów określających
         obliczanie dokładnej kwoty grzywny jest on sformułowany w sposób ogólny. Jednak na gruncie prawa konkurencji można uznać za
         rozsądne i przewidywalne, że w wykonaniu swych dyskrecjonalnych uprawnień Komisja uwzględniała powrót do naruszenia za okoliczność
         wpływającą na wagę naruszenia. Orzecznictwo Trybunału zmierza najwyraźniej w tym samym kierunku.
      
      22.      Trybunał zawsze stał na stanowisku, że „w celu oceny wagi naruszenia przy ustaleniu kwoty grzywny Komisja powinna uwzględnić
         nie tylko szczególne okoliczności danego przypadku, ale również kontekst naruszenia, oraz zapewnić swym działaniom skutek
         odstraszający, przede wszystkim w zakresie ograniczeń wyjątkowo szkodliwych dla realizacji celów Wspólnoty”.(20) W wyżej powołanym wyroku z dnia 29 czerwca 2006 r. wydanym w sprawie SGL Carbon przeciwko Komisji Trybunał potwierdził dotychczasową
         linię orzeczniczą, stwierdzając, że podczas gdy „[...] kwota podstawowa grzywny jest ustalana proporcjonalnie do danego naruszenia,
         jego waga określana jest przez odwołanie się do licznych innych czynników, w odniesieniu do których Komisja korzysta ze swobodnego
         uznania. Uwzględnienie przy ustalaniu grzywny okoliczności obciążających pozostaje w zgodzie z zadaniem Komisji polegającym
         na zapewnianiu zgodności z regułami konkurencji.”(21) W wyroku z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie Aalborg Portland i in. przeciwko Komisji Trybunał potwierdził, że powrót do
         naruszenia powinien być czynnikiem uwzględnianym przy ocenie wagi naruszenia.(22) W tym zakresie orzecznictwo Trybunału zgadza się z orzecznictwem Sądu Pierwszej Instancji. W wyroku z dnia 17 grudnia 1991 r.
         w sprawie Enichem Anic przeciwko Komisji Sąd uznał, iż „[...] okoliczność, że Komisja już wcześniej stwierdziła, że dane przedsiębiorstwo
         naruszyło reguły konkurencji i ukarała je za popełnienie tego naruszenia, może być uznana za okoliczność obciążającą działającą
         przeciwko temu przedsiębiorstwu”(23).
      
      23.      Zarzut podniesiony przez wnoszącą odwołanie stoi w sprzeczności z tymi wyrokami, w których Trybunał uznał, że art. 15 ust. 2
         rozporządzenia nr 17 stanowi wystarczającą podstawę prawną dla uwzględnienia powrotu do naruszenia za okoliczność obciążającą.
      
      24.      Argument wnoszącej odwołanie, według którego wystarczająca podstawa prawna nie istniała, ponieważ w czasie popełniania ostatniego
         z naruszeń wytyczne Komisji nie były jeszcze przyjęte, jest także niezbyt przekonujący. Wytyczne nie stanowią bowiem podstawy
         prawnej dla ustalania wysokości grzywny. Precyzują one jedynie zastosowanie art. 15 ust. 2 rozporządzenia nr 17.(24) Jednakże nawet mimo braku wytycznych skarżąca byłaby w stanie przewidzieć skutki prawne swych działań.
      
      25.      Należy dodać, że nawet przed przyjęciem i opublikowaniem wytycznych Komisja uwzględniała powrót do naruszenia w niektórych
         ze swych decyzji,(25) w tym w decyzji skierowanej przeciwko wnoszącej odwołanie w związku z przedostatnim z popełnionych przez nią naruszeń art. 81 WE.(26)
      
      26.      Z powyżej wskazanych powodów, szczególnie w świetle orzecznictwa przywołanego w pkt 22, wnosząca odwołanie nie może z całą
         stanowczością utrzymywać, iż w czasie popełniania omawianego naruszenia nie była w stanie przewidzieć, że powrót do naruszenia
         zostanie uwzględniony za okoliczność obciążającą.(27)
      
       Drugi zarzut: naruszenie zasady pewności prawa
      27.      W drugim zarzucie wnosząca odwołanie utrzymuje, że Sąd nieprawidłowo zastosował zasadę pewności prawa, ponieważ nie ograniczył
         w czasie możliwości uwzględnienia powrotu do naruszenia za okoliczność obciążającą. Skarżąca podkreśla, że dwie wcześniejsze
         decyzje, w których Komisja stwierdziła naruszenie, zostały wydane odpowiednio w 1974 r. i 1984 r., oraz że pierwsza z tych
         decyzji została wydana w bardzo szczególnych okolicznościach. Zdaniem wnoszącej odwołanie Sąd Pierwszej Instancji w rzeczywistości
         dopuścił stosowanie systemu „stałego powrotu do naruszenia”, sprzecznego z zasadami wspólnymi dla systemów prawnych państw
         członkowskich.
      
      28.      Według mnie zarzut ten opiera się na niewłaściwym rozumieniu treści zaskarżonego wyroku. Sąd uznał w istocie, że ponieważ ani rozporządzenie nr 17, ani wytyczne nie określają maksymalnego okresu, w trakcie którego powrót do naruszenia może być
         brany pod uwagę, zasada pewności prawa nie została naruszona.(28) Innymi słowy, Sąd Pierwszej Instancji stanął na stanowisku, że wobec nieistnienia okresu przedawnienia, można przewidzieć,
         że każde naruszenie tego samego rodzaju popełnione przez to samo przedsiębiorstwo i formalnie stwierdzone przez Komisję w przeszłości,
         może prowadzić do stwierdzenia powrotu do naruszenia.(29)
      
      29.      Podejście takie wydaje się prawidłowe. Zasada pewności prawa nie wymaga istnienia okresu przedawnienia dla stwierdzenia powrotu
         do naruszenia. Komisja dysponuje więc pewnym zakresem swobodnego uznania przy ustalaniu okresu, w trakcie którego wcześniej
         stwierdzone naruszenia będą brane pod uwagę. Jednakże, szczególnie w kontekście potencjalnie długiego okresu funkcjonowania
         przedsiębiorstw, Komisja powinna wykonywać swe dyskrecjonalne uprawnienia w sposób, który uwzględnia rozsądne oczekiwania
         w odniesieniu do tego, które z wcześniej popełnionych naruszeń są jeszcze brane pod uwagę, a które z nich należy pod każdym
         względem uważać za przedawnione.
      
      30.      Celem, dla którego powrót do naruszenia jest uwzględniany, jest skłonienie przedsiębiorstw wykazujących skłonność do naruszania
         przepisów o konkurencji do zmiany ich postępowania. Dlatego, wobec braku okresu przedawnienia, Komisja i sądy wspólnotowe
         powinny w każdym konkretnym przypadku rozważyć okoliczności potwierdzające taką skłonność, w tym przykładowo okres, jaki upłynął
         pomiędzy naruszeniami.
      
      31.      Takie właśnie podejście do zasady pewności prawa prezentowane jest przez Sąd Pierwszej Instancji w zaskarżonym wyroku. W pkt 354
         i 355 wyroku Sąd Pierwszej Instancji uważnie przeanalizował udokumentowaną historię naruszeń reguł konkurencji stwierdzonych
         w odniesieniu do wnoszącej odwołanie i zauważył, że w każdym przypadku następujące po sobie naruszenia oddzielał stosunkowo
         krótki okres czasu. W rezultacie Sąd stwierdził, że „powtórzenie[...] przez [wnoszącą odwołanie] zachowania stanowiącego naruszenie
         świadczy o skłonności [...] do niewyciągania właściwych konsekwencji ze stwierdzenia w odniesieniu do niej naruszenia wspólnotowych
         reguł konkurencji”.
      
      32.      Na poparcie swych argumentów, według których Sąd Pierwszej Instancji powinien był zastosować okres przedawnienia, wnosząca
         odwołanie powołuje się na linię orzeczniczą zapoczątkowaną wyrokiem z dnia 14 lipca 1972 r. w sprawie Geigy przeciwko Komisji.(30) W rzeczywistości jednak orzecznictwo to przedstawia argument a maiore ad minus dla uzasadnienia poglądu, że zadaniem sądów
         wspólnotowych nie jest ustanawianie okresu przedawnienia dla uwzględniania powrotu do naruszenia. W sprawie Geigy przeciwko
         Komisji do Trybunału zwrócono się o rozstrzygnięcie, czy Komisja przekroczyła rozsądne granice czasowe, wszczynając postępowanie
         w przedmiocie naruszenia art. 81 WE dopiero po upływie kilku lat. W takich sytuacjach konieczność przestrzegania zasady pewności
         prawa staje się jeszcze bardziej bezwzględna. Brak okresu przedawnienia skutkuje bowiem utrzymywaniem się stałego zagrożenia
         objęcia sankcją z powodu czynu popełnionego w przeszłości. Ponadto, aż do tego momentu, nie jest formalnie stwierdzone, czy
         czyn taki rzeczywiście stanowił naruszenie prawa. Trybunał uznał, że „podstawowy wymóg pewności prawa sprzeciwia się nieograniczonemu
         odsuwaniu w czasie wykonywania przez Komisję jej uprawnień w zakresie nakładania grzywien”.(31) Trybunał nie określił jednak okresu przedawnienia. Dokonał natomiast oceny postępowania Komisji w świetle szczególnych okoliczności
         sprawy,(32) postąpił więc dokładnie tak, jak Sąd Pierwszej Instancji w niniejszej sprawie.
      
      33.      Wnosząca odwołanie twierdzi, że Sąd Pierwszej Instancji nie uwzględnił w wystarczającym stopniu okoliczności, że mocą decyzji
         wydanej w 1974 r. nie nałożono na skarżącą grzywny, lecz jedynie wezwano ją do natychmiastowego zaprzestania stwierdzonych
         naruszeń.(33)
      
      34.      Twierdzenie to jest bezpodstawne. Jak trafnie zauważył Sąd, „pojęcie powrotu do naruszenia [...] niekoniecznie opiera się
         na stwierdzeniu, że już uprzednio nałożono karę pieniężną, a jedynie na stwierdzeniu, że już uprzednio dokonano naruszenia”.(34) Istotnie, sama tylko okoliczność, że Komisja zrezygnowała z nałożenia grzywny, stwierdziwszy popełnienie naruszenia, nie
         prowadzi do powstania uzasadnionych oczekiwań, że naruszenie to nie będzie brane pod uwagę w przyszłości.
      
      35.      Z powyższych względów proponuję, aby Trybunał oddalił drugi z zarzutów podniesionych przez wnoszącą odwołanie.
      
       Trzeci zarzut: brak uzasadnienia
      36.      W zarzucie trzecim wnosząca odwołanie twierdzi, że zaskarżony wyrok zawiera sprzeczności w zakresie uzasadnienia związku pomiędzy
         powrotem do naruszenia i wymogiem zapewnienia grzywnom wystarczającego skutku odstraszającego. Zdaniem wnoszącej odwołanie,
         w jednym miejscu wyroku Sąd Pierwszej Instancji uznał, że przy ocenie wagi naruszenia czynnik odstraszający i okoliczność
         powrotu do naruszenia powinny być rozróżniane, natomiast w dalszej części tego samego wyroku Sąd uznał, że okoliczność powrotu
         do naruszenia uzasadnia zwiększenie wysokości grzywny w kontekście odstraszającego celu kary.
      
      37.      Nie widzę tego rodzaju sprzeczności w zaskarżonym wyroku. Sąd Pierwszej Instancji istotnie stwierdził, że Komisja w sposób
         zgodny z prawem uwzględniła szereg czynników, w tym powrót do naruszenia, jako okoliczności wpływające na wagę naruszenia,
         w celu ustalenia kwoty grzywny na wystarczająco odstraszającym poziomie. Z uwagi na powyższe proponuję, aby Trybunał oddalił
         trzeci z zarzutów podniesionych przez wnoszącą odwołanie.
      
      B –    Zarzuty dotyczące metody obliczania grzywny
      38.      Czwarty i piąty zarzut dotyczą okoliczności, że Sąd Pierwszej Instancji zastosował mniej korzystną metodę obliczeniową niż
         ta, którą posłużono się w zaskarżonej decyzji. Komisja nałożyła grzywnę w wysokości 44,043 miliona EUR. Po stwierdzeniu, że
         Komisja niewłaściwie uwzględniła nacisk wywierany na Interbrew jako okoliczność obciążającą, Sąd Pierwszej Instancji zastosował
         zwyżkę kwoty podstawowej z tytułu okoliczności obciążających wynoszącą 40% zamiast 50%, a następnie ustalił całkowitą kwotę
         grzywny na 42,4125 miliona EUR, używając wzoru innego niż ten, który zastosowała Komisja.
      
      39.      W zaskarżonym wyroku całkowita kwota grzywny została więc obniżona o kwotę 1,6305 miliona EUR. Jednakże, gdyby Sąd Pierwszej
         Instancji zastosował tę samą metodę obliczeniową, którą posłużyła się Komisja, obniżka wyniosłaby 2,9355 miliona EUR.
      
      40.      W czwartym zarzucie wnosząca odwołanie twierdzi, że dokonując zmiany metody obliczania grzywny, Sąd Pierwszej Instancji przekroczył
         zakres swojej właściwości określony w art. 229 WE oraz w art. 17 rozporządzenia nr 17. Tytułem żądania ewentualnego wnosząca
         odwołanie podnosi piąty zarzut dotyczący naruszenia prawa do obrony oraz zasady niedziałania prawa wstecz. Obydwa te zarzuty
         są ze sobą ściśle powiązane, jednakże przeanalizuję odrębnie każdy z nich.
      
       Czwarty zarzut: wykroczenie przez Sąd Pierwszej Instancji poza zakres jego właściwości
      41.      Wnosząca odwołanie twierdzi, że ani art. 230 WE, ani art. 229 WE w związku z art. 17 rozporządzenia nr 17 nie upoważnia Sądu
         Pierwszej Instancji do zmiany metody obliczeniowej stosowanej przez Komisję. Skarżąca twierdzi w istocie, że Sąd orzekł ultra
         vires – z naruszeniem art. 230 WE, lub ultra petita – z naruszeniem art. 229 WE.
      
      42.      Komisja stoi na stanowisku, że zarzut ten jest niedopuszczalny. Według Komisji wnosząca odwołanie zwraca się do Trybunału
         o zastąpienie swą własną oceną i metodą obliczania grzywny tych zastosowanych przez Sąd Pierwszej Instancji. Komisja zwraca
         uwagę, że w sytuacji gdy Sąd orzeka o wysokości grzywny w ramach nieograniczonego prawa orzekania w rozumieniu art. 229 WE,
         „do obowiązków Trybunału, który rozstrzyga kwestie prawne w ramach odwołania, nie należy zastąpienie własną, bardziej słuszną
         oceną, oceny Sądu Pierwszej Instancji”(35).
      
      43.      Nie zgadzam się z kwalifikacją tego zarzutu dokonaną przez Komisję. Według mnie wnosząca odwołanie podnosi kwestię prawną,
         dotyczącą granic uprawnień Sądu Pierwszej Instancji w zakresie grzywien. Zarzut należy więc uznać za dopuszczalny.
      
      44.      Jednakże twierdzenie wnoszącej odwołanie, zgodnie z którym poprzez zmianę metody obliczania grzywny Sąd naruszył zakres swojej
         właściwości na podstawie art. 230 WE, nie odpowiada faktom. Ustalając nową wysokość grzywny, Sąd nie działał w ramach art. 230 WE,
         lecz wykonywał swe uprawnienia sądownicze wynikające z art. 229 WE oraz art. 17 rozporządzenia nr 17. W konsekwencji należy
         rozpatrzyć twierdzenie wnoszącej odwołanie, zgodnie z którym Sąd orzekł ultra petita, zastępując metodę obliczeniową Komisji
         swą własną metodą.
      
      45.      Zgodnie z art. 17 rozporządzenia nr 17 sądy wspólnotowe mają „nieograniczoną jurysdykcję, w rozumieniu art. [229 WE], w odniesieniu
         do kontroli decyzji Komisji, w których nakładana jest kara pieniężna lub okresowa kara pieniężna; [mogą one] nałożoną karę
         pieniężną lub okresową karę pieniężną uchylić, obniżyć albo podwyższyć”. Cechą charakterystyczną właściwości sądów wspólnotowych
         wynikającej z tego przepisu jest to, że przepis ten zezwala im nie tylko na kontrolę sankcji pod względem legalności, ale
         także na jej zmianę, nawet mimo braku istotnego błędu co do prawa lub błędu w zakresie ustaleń faktycznych leżącego po stronie
         Komisji.(36)
      
      46.      Zasada non ultra petita oznacza, że sądy mogą orzekać tylko w zakresie, w jakim zostały do tego formalnie wezwane przez strony
         postępowania. W niniejszym przypadku pojawia się kwestia zakresu tej zasady względem pojęcia „nieograniczonego prawa orzekania”
         w rozumieniu art. 229 WE.
      
      47.      W prawie prywatnym, z którego wywodzi się wspomniana zasada, ogranicza ona zakres uprawnień sądu celem zapewnienia stronom
         postępowania niezależności oraz pewności prawa.(37) To samo dotyczy zasadniczo także prawa administracyjnego, jednak w tej dziedzinie zasada non ultra petita obowiązuje bezpośrednio
         w stosunku pomiędzy sądem a organem administracyjnym, ponieważ ten ostatni jest z definicji stroną tego postępowania.
      
      48.      Pojęcie „nieograniczonego prawa orzekania” dotyczy właśnie tego aspektu, tj. rozgraniczenia właściwości organu sądowego i organu
         administracyjnego. Artykuł 229 WE oraz art. 17 rozporządzenia nr 17 przyznają sądom wspólnotowym możliwość zastąpienia oceny
         dokonanej przez organ administracyjny swą własną oceną, a więc rozstrzygnięcia danej kwestii w miejsce Komisji. Wprowadzone
         zostaje zatem, choć w ograniczonym zakresie, znaczące odstępstwo od zwykłej roli, jaką odgrywają sądy wspólnotowe.(38)
      
      49.      W tej dziedzinie zasada non ultra petita, właściwie rozumiana jako ograniczenie wykonywania uprawnień przez sąd, odgrywa więc
         rolę jedynie marginalną. Według mnie implikuje ona tylko, że sądy wspólnotowe nie mogą korzystać z nieograniczonego prawa
         orzekania, gdy nie zwrócono się do nich o rozstrzygnięcie zagadnienia wymiaru grzywny. Jeżeli kwestia kwoty grzywny zostanie
         przedstawiona do ponownej oceny, prawo orzekania wynikające z art. 229 WE istotnie staje się „nieograniczone” w tym sensie,
         że może być wykonywane zarówno w celu obniżenia, jak i podwyższenia kwoty grzywny.(39) W rezultacie, Sąd może posłużyć się inną metodą obliczeniową przy dokonywaniu ponownej oceny wysokości grzywny, nawet gdy
         metoda ta jest mniej korzystna dla zainteresowanego przedsiębiorstwa.
      
      50.      Z powyższego wynika, że Trybunał powinien oddalić czwarty z zarzutów podniesionych przez wnoszącą odwołanie.
      
      51.      Niemniej jednak w tym miejscu należy podkreślić, że nie twierdzę, aby art. 229 WE oraz art. 17 rozporządzenia nr 17 przyznawały
         Sądowi nieograniczony zakres uprawnień. Powyższe stwierdzenie prowadzi do analizy piątego z zarzutów podniesionych przez wnoszącą
         odwołanie.
      
       Piąty zarzut: naruszenie prawa do obrony oraz zasady niedziałania prawa wstecz 
      52.      Pierwsza część zarzutu piątego dotyczy naruszenia prawa do obrony. Wnosząca odwołanie twierdzi, że Sąd Pierwszej Instancji
         powinien był poddać pod kontradyktoryjną dyskusję swój zamiar dokonania zmiany metody obliczania grzywny. Uniemożliwiając
         skarżącej skuteczne przedstawienie jej stanowiska odnośnie do tej kwestii, Sąd Pierwszej Instancji naruszył ogólną zasadę
         prawa wspólnotowego.
      
      53.      Według mnie sądy wspólnotowe przy wykonywaniu swego nieograniczonego prawa orzekania związane są tymi samymi wymogami prawnymi,
         które mają zastosowanie do Komisji przy nakładaniu przez nią sankcji. Wymogi te obejmują obowiązek uzasadnienia, zasadę równego
         traktowania,(40) zasadę pewności prawa(41) oraz przestrzegania prawa do przedstawienia stanowiska.(42)
      
      54.      W związku z powyższym należy mieć na uwadze, że w odniesieniu do uprawnień Komisji w zakresie podejmowania decyzji w przedmiocie
         nakładania grzywien, Sąd Pierwszej Instancji słusznie wskazał w swym orzecznictwie, że prawo do przedstawienia stanowiska
         stanowi „[...] podstawową zasadę prawa wspólnotowego i musi być przestrzegane we wszystkich okolicznościach, w szczególności
         zaś we wszelkich postępowaniach mogących prowadzić do nałożenia sankcji, w tym w postępowaniach administracyjnych”(43).
      
      55.      Sądy wspólnotowe muszą przestrzegać tego prawa również przy wykonywaniu swego nieograniczonego prawa orzekania. Pogląd ten
         znajduje poparcie w opinii rzecznika generalnego VerLorena van Themaata wydanej w sprawie Stichting Sigarettenindustrie i in.
         przeciwko Komisji.(44) W sprawie tej rzecznik generalny uznał, że Komisja w niewystarczającym stopniu uwzględniła w swej decyzji kwestię określenia
         stopnia winy po stronie skarżących. W rezultacie Komisja miała zastosować zbyt niską stawkę grzywny. Rzecznik generalny zauważył
         wówczas, że:
      
      „Zgodnie z art. 17 rozporządzenia nr 17/62 Trybunał może z urzędu podwyższać grzywny nałożone na niektóre przedsiębiorstwa.
         Nie uważam jednak, że Trybunał powinien skorzystać z tego uprawnienia w niniejszej sprawie. […] w przypadku zamiaru skorzystania
         z tego uprawnienia, moim zdaniem należałoby, przed rozpoczęciem procedury ustnej, ze stosownym wyprzedzeniem zawiadomić strony
         na piśmie o istnieniu takiego uprawnienia, a w razie konieczności jednocześnie zwrócić się do Komisji o udostępnienie brakujących
         informacji potrzebnych do jego realizacji oraz umożliwić skarżącym przedstawienie pisemnych uwag na ich temat przed otwarciem
         procedury ustnej.”(45)
      
      56.      Podejście zaproponowane przez rzecznika generalnego wynika ze słusznego przekonania, że wykonywanie nieograniczonego prawa
         orzekania nie może prowadzić do uwzględnia okoliczności faktycznych lub kryteriów, w odniesieniu do których strony nie miały
         rzeczywistej możliwości wypowiedzenia się. Według mnie przekonanie to jest w równym stopniu usprawiedliwione w odniesieniu
         do zmiany metody obliczeniowej, w sytuacji gdy zmiana ta działa na niekorzyść zainteresowanego przedsiębiorstwa, jak ma to
         miejsce w niniejszej sprawie. Mając na uwadze szeroki zakres uprawnień przyznanych sądom wspólnotowym na podstawie art. 17
         rozporządzenia nr 17 oraz poważne konsekwencje finansowe, które omawiana zmiana może powodować, niezwykle istotne jest, aby
         sądy wspólnotowe wykonywały swe nieograniczone prawo orzekania w największym poszanowaniu prawa skarżącego do przedstawienia
         stanowiska.
      
      57.      Przykładowym rozstrzygnięciem dotyczącym tej kwestii jest wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie
         Cheil Jedang przeciwko Komisji.(46) Podobnie jak w niniejszej sprawie, Komisja zastosowała tam metodę obliczeniową odmienną od metody określonej w wytycznych.
         Sąd Pierwszej Instancji stanął na stanowisku, że metoda opisana w wytycznych była właściwsza.(47) Zastosował zatem tę właśnie metodę w wykonaniu swego nieograniczonego prawa orzekania.(48) Jednak z wyroku w tej sprawie wynika, że Sąd postąpił tak dopiero po umożliwieniu skarżącej przedstawienia swego stanowiska
         dotyczącego tej kwestii:
      
      „225. W pytaniu zadanym w piśmie doręczonym Komisji w dniu 7 lutego 2002 r. Sąd Pierwszej Instancji zwrócił się do niej między
         innymi o przedstawienie szczegółowego wyjaśnienia metody stosowanej przez nią przy obliczaniu grzywien.
      
      226. W odpowiedzi z dnia 27 lutego 2002 r. Komisja stwierdziła, że właściwą metodą obliczania podwyżek oraz obniżek w celu
         uwzględnienia okoliczności obciążających i łagodzących jest przemnożenie kwoty podstawowej grzywny przez wartość procentową.
         Przyznała także, że metoda ta nie była konsekwentnie stosowana w wydanej przez nią decyzji […].
      
      227. Podczas rozprawy skarżąca stwierdziła, że nie wnosi żadnych zastrzeżeń odnośnie do metody zastosowanej przy obliczeniu
         grzywien, opisanej przez Komisję w piśmie z dnia 27 lutego 2002 r”.
      
      58.      Zaskarżony wyrok nie zawiera natomiast żadnej wzmianki na temat jakiegokolwiek pisemnego pytania, które dotyczyłoby metody
         obliczeniowej. Nie wspomina on również o jakiejkolwiek wymianie poglądów dotyczących tej kwestii, w której uczestniczyłaby
         wnosząca odwołanie. W tych okolicznościach Trybunał, orzekając w przedmiocie odwołania, nie może uznać, że w postępowaniu
         przed Sądem Pierwszej Instancji prawo skarżącej do przedstawienia stanowiska zostało uszanowane.
      
      59.      Z tego powodu uważam, że pierwsza część zarzutu piątego jest uzasadniona, a zatem proponuję, aby Trybunał uchylił zaskarżony
         wyrok w zakresie, w jakim ustala on wysokość grzywny na kwotę 42,4125 miliona EUR.
      
      C –    Konsekwencje uchylenia zaskarżonego wyroku w zakresie, w jakim określa on wysokość grzywny 
      60.      Zgodnie z art. 61 statutu Trybunału Sprawiedliwości „może on wydać orzeczenie ostateczne w sprawie, jeśli stan postępowania
         na to pozwala”. Skoro więc Trybunał wysłuchał argumentów wnoszącej odwołanie dotyczących wysokości grzywny, proponuję, aby
         skorzystał z tej możliwości i wykonał swe uprawnienia wynikające z art. 229 WE i art. 17 rozporządzenia nr 17.
      
      61.      Wnosząca odwołanie zażądała obniżenia kwoty grzywny do wysokości 41,11 miliona EUR, gdyż grzywna w takiej właśnie wysokości
         zostałaby ustalona przez Sąd, gdyby zastosował on tę samą metodę obliczeniową, którą posłużyła się Komisja.
      
      62.      W kontekście tego żądania należy zauważyć, że w zaskarżonym wyroku Sąd Pierwszej Instancji zastosował metodę obliczeniową
         określoną w wytycznych. Wnosząca odwołanie nie kwestionuje w istocie zasadności tej metody obliczeniowej. Twierdzi ona jednak,
         że jej zastosowanie w niniejszej sprawie prowadzi do naruszenia zasady niedziałania prawa wstecz.
      
      63.      Nie zgadzam się z powyższym twierdzeniem wnoszącej odwołanie. Trybunał uważnie przeanalizował problem wstecznego zastosowania
         wytycznych w wyrokach z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawach połączonych Dansk Rørindustri i in. przeciwko Komisji(49) oraz z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie Archer Daniels Midland przeciwko Komisji.(50) Doszedł wówczas do wniosku, że „wytyczne, a w szczególności nowa metoda obliczania kar pieniężnych przewidziana w tych wytycznych,
         przy założeniu, że skutkuje podniesieniem wysokości nakładanych kar pieniężnych, były logicznie do przewidzenia w czasie,
         w którym dokonano spornych naruszeń”.(51) Dlatego, stosując wytyczne do naruszeń, które w sprawie Dansk Rørindustri i in. przeciwko Komisji sięgają 1990 r., Komisja
         nie naruszyła zasady niedziałania prawa wstecz.(52) Zastosowanie w niniejszej sprawie metody obliczeniowej określonej w wytycznych także nie sprzeciwia się tej zasadzie.
      
      64.      Proponuję zatem, aby Trybunał zastosował metodę obliczeniową określoną w wytycznych i, uwzględniając wszystkie okoliczności
         niniejszej sprawy, ustalił wysokość grzywny na kwotę 42,4125 miliona EUR.
      
      III – W przedmiocie kosztów
      65.      Zgodnie z art. 69 ust. 3 regulaminu, który na mocy art. 118 stosuje się do postępowania przed Trybunałem, którego przedmiot
         stanowi odwołanie od orzeczenia Sądu Pierwszej Instancji, w razie częściowego tylko uwzględnienia żądań każdej ze stron Trybunał
         może postanowić, że koszty zostaną rozdzielone. Ponieważ jeden zarzut Komisji został oddalony, a jedynie jeden zarzut wnoszącej
         odwołanie został uwzględniony, proponuję, aby wnosząca odwołanie pokryła własne koszty postępowania oraz trzy czwarte kosztów
         Komisji.
      
      IV – Wnioski
      66.      Z powyższych względów proponuję, aby Trybunał:
      
      1)         Uchylił pkt 1 sentencji wyroku Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich z dnia 25 października 2005 r. w sprawie T‑38/02
         Groupe Danone przeciwko Komisji;
      
      2)         Ustalił wysokość grzywny nałożonej na wnoszącą odwołanie na kwotę 42,4125 miliona EUR;
      3)         W pozostałym zakresie oddalił odwołanie;
      4)         Zobowiązał wnoszącą odwołanie do pokrycia jej własnych kosztów postępowania oraz trzech czwartych kosztów Komisji.
      1 –	Język oryginału: portugalski.
      
      2 –	Rec. str. II-4407.
      
      3 –	Decyzja dotycząca postępowania na podstawie art. 81 traktatu WE (sprawa IV/37.614/F3 PO/Interbrew i Alken-Maes) (Dz.U. 2003,
         L 200, str. 1).
      
      4 –	Rozporządzenie Rady EWG nr 17 z dnia 6 lutego 1962 r., pierwsze rozporządzenie wprowadzające w życie art. [81] i [82] traktatu
         (Dz.U. 1962, 13, str. 204). Zaskarżona decyzja poprzedza wejście w życie rozporządzenia Rady nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r.
         w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 traktatu (Dz.U. 2003, L 1, str. 1) oraz uchwalenie
         nowych wytycznych Komisji w zakresie metody ustalania grzywien nakładanych na mocy art. 23 ust. 2 lit. a) rozporządzenia 1/2003
         (Dz.U. 2006, C 210, str. 2).
      
      5 –	Wymieniona wyżej w przypisie 3.
      
      6 –	Motyw 295 zaskarżonej decyzji.
      
      7 –	Motyw 331 zaskarżonej decyzji.
      
      8 –	Artykuły 1 i 2 zaskarżonej decyzji.
      
      9 –	Motyw 314 zaskarżonej decyzji.
      
      10 –	Motyw 315 zaskarżonej decyzji.
      
      11 –	wyżej wymieniony wyrok.
      
      12 –	Punkty 309 i 310 zaskarżonego wyroku.
      
      13 –	Punkty od 311 do 313 zaskarżonego wyroku.
      
      14 –	Wyrok z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawach połączonych C‑189/02 P, C‑202/02 P, od C‑205/02 P do C‑208/02 P i C‑213/02 P Dansk Rørindustri i in. przeciwko Komisji, Zb. Orz. str. I‑5425, pkt 213. Zobacz także wyrok z dnia 21 września 2006 r. w sprawie C‑167/04 P JCB Service przeciwko Komisji, Zb.Orz. str. I‑8935, pkt 207 – 209.
      
      15 –	Zobacz wyrok z dnia 9 czerwca 1992 r. w sprawie C‑30/91 P Lestelle przeciwko Komisji, Rec. str. I‑3755, pkt 28; wyrok z dnia 30 września 2003 r. w sprawie C‑93/02 P Biret International przeciwko Radzie, Rec. str. I‑10497, pkt 60 oraz wyrok z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie C‑226/03 P José Martí Peix przeciwko Komisji, Zb. Orz. str. I‑11421, pkt 29.
      
      16 –	Europejski Trybunał Praw Człowieka, wyrok w sprawie Achour przeciwko Francji z dnia 29 marca 2006 r., nr 67335/01, § 59.
      
      17 –	Odnośnie do tej kwestii: ibidem, § 53.
      
      18 –	Wyrok z dnia 25 września 1984 r. w sprawie 117/83 Könecke, Rec. str. 3291, pkt 11.
      
      19 –	Zobacz także opinię rzecznika generalnego L.A. Geelhoeda wydaną w sprawie C‑308/04 P SGL Carbon przeciwko Komisji, Zb.Orz.
         str. I‑5977, pkt 78.
      
      20 –	Wyrok z dnia 7 czerwca 1983 r. w sprawach połączonych od 100/80 do 103/80 Musique Diffusion française i in. przeciwko Komisji,
         Rec. str. 1825, pkt 106. Zobacz także wydany niedawno wyrok w sprawie Dansk Rørindustri i in. przeciwko Komisji, wymieniony
         powyżej, pkt 240 – 242.
      
      21 –	Punkt 71 tego wyroku.
      
      22 	Sprawy połączone C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P i C‑219/00 P, Rec. str. I‑123, pkt 91.
      
      23 –	Sprawa T‑6/89 Enichem Anic przeciwko Komisji, Rec. str. II‑1623, pkt 295. Zobacz także wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 30 września 2003 r. w sprawie T‑203/01 Michelin przeciwko Komisji, Rec. str. II‑4071, pkt 293.
      
      24 –	Odnośnie do tej kwestii zob. wyrok z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie Dansk Rørindustri i in. przeciwko Komisji, wymieniony
         powyżej, pkt 211, 213 i 214.
      
      25 –	Decyzja Komisji 86/398/EWG z dnia 23 kwietnia 1986 r. dotycząca postępowania na podstawie art.[81] traktatu EWG (IV/31.149
         – Polipropylen), Dz.U. 1986, L 230, str. 1, motyw 107; oraz decyzja Komisji 91/297/EWG z dnia 19 grudnia 1990 r. dotycząca
         postępowania na podstawie art.[81] traktatu EWG (IV/33.133-A: Soda amoniakalna – Solvay/ICI) (Dz.U. 1991, L 152, str. 1),
         motyw 65.
      
      26 –	Decyzja Komisji 84/388/EWG z dnia 23 lipca 1984 r. dotycząca postępowania na podstawie art. [81] traktatu EWG (IV/30.988
         – Porozumienia i uzgodnione praktyki w sektorze producentów płyt szklanych w krajach Beneluksu) (Dz.U. 1984 r., L 212, str. 13),
         motyw 53.
      
      27 –	W odniesieniu do tej samej kwestii zob. wyrok z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie Dansk Rørindustri i in. przeciwko Komisji
         (wymieniony powyżej, pkt 231); zob. także wyrok z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie C‑397/03 P Archer Daniels Midland i Archer Daniels Midland Ingredients przeciwko Komisji, Zb. Orz. str. I‑4429, pkt 25.
      
      28 –	Punkty 352 i 353 zaskarżonego wyroku. W tym kontekście Sąd Pierwszej Instancji odwołał się do wyroku z dnia 15 lipca 1970 r.
         wydanego w sprawie 41/69 ACF Chemiefarma przeciwko Komisji, Rec. str. 661, pkt 19.
      
      29 –	Odnośnie do pojęcia powrotu do naruszenia zob. wyroki Sądu Pierwszej Instancji z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie T‑141/94 Thyssen Stahl przeciwko Komisji (Rec. str. II‑347, pkt 617) oraz z dnia 30 września 2003 r. w sprawie Michelin przeciwko Komisji (wyżej wymieniony, pkt 284).
      
      30 –	Sprawa 52/69, Rec. str. 787.
      
      31 –	Punkt 21 tego wyroku.
      
      32 –	Punkt 21 tego wyroku. Zobacz także: wyrok z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie C‑298/00 P Włochy przeciwko Komisji, Rec. str. I‑4087, pkt od 89 do 92 oraz z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie C‑372/97 Komisja przeciwko Włochom, Rec. str. I‑3679, pkt od 116 do 119 (dotyczące kontroli pomocy przyznanej na podstawie traktatu WE); wyrok z dnia 24 września 2002 r.
         w sprawach połączonych C‑74/00 P i C‑75/00 P Falck przeciwko Komisji, Rec. str. I‑7869, pkt 140 (dotyczący kontroli pomocy przyznanej na podstawie traktatu EWWiS). Przykłady z orzecznictwa Sądu Pierwszej
         Instancji to: wyrok z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie T‑109/01 Fleuren Compost przeciwko Komisji, Rec. str. II‑127, pkt 145 (dotyczący kontroli pomocy przyznanej na podstawie traktatu WE); wyrok z dnia 10 czerwca 2004 r. w sprawie T‑307/01 François przeciwko Komisji, Rec. str. II‑1669, pkt 46 (dotyczący wszczęcia postępowania dyscyplinarnego na podstawie regulaminu służby cywilnej); oraz wyrok z dnia
         6 października 2005 r. w sprawach połączonych T‑22/02 i T‑23/02 Sumitomo Chemical przeciwko Komisji, Rec. str. II‑4065, pkt 87 (dotyczący uprawnień Komisji w zakresie nakładania grzywien za naruszenie reguł konkurencji).
      
      33 –	Artykuł 3 decyzji Komisji 74/292/EWG z dnia 15 maja 1974 r. dotyczącej postępowania na podstawie art. [81] traktatu EWG
         (IV/400 – Porozumienia pomiędzy producentami opakowań szklanych), Dz.U. 1974, L 160, str. 1.
      
      34 –	Punkt 363 zaskarżonego wyroku. 
      
      35 –	Wyrok w sprawie Dansk Rørindustri i in. przeciwko Komisji, wyżej wymieniony, pkt 245 i 246. Zobacz także przykładowo wyrok
         z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie C‑320/92 P Finsider przeciwko Komisji, Rec. str. I‑5697, pkt 46.
      
      36 –	Odnośnie do tej kwestii zob. wyrok z dnia 15 października 2002 r. w sprawach połączonych C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, od C‑250/99 P do C‑252/99 P oraz C‑254/99 P Limburgse Vinyl Maatschappij (LVM) i in. przeciwko Komisji, Rec. str. I‑8375, pkt 692. Zobacz także Commentaire Mégret (1993), tom 10, str. 94, a także odmienny, bardziej restrykcyjny pogląd wyrażony w opinii rzecznika generalnego Warnera wydanej
         w sprawach połączonych 32/78 oraz od 36/78 do 82/78 BMW przeciwko Komisji (wyrok z dnia 12 lipca 1979 r., Rec. str. 2435).
      
      37 –	Jak stwierdził Trybunał w wyroku z dnia 14 grudnia 1995 r. wydanym w sprawie van Schijndel i van Veen (sprawy połączone
         C‑430/93 i C‑431/93, Rec. str. I‑4705, pkt 21): „Ograniczenie [to] jest podyktowane zasadą, zgodnie z którą w procesie cywilnym inicjatywa procesowa należy
         do stron postępowania, a sąd działa z urzędu tylko w wyjątkowych sytuacjach, w których interwencja sądu uzasadniona jest względami
         interesu publicznego. Zasada ta odzwierciedla poglądy dominujące w większości państw członkowskich dotyczące relacji pomiędzy
         państwem a osobami prywatnymi; jest ona gwarantem prawa do obrony oraz zapewnia prawidłowy przebieg postępowania, w szczególności
         zapobiegając powstawaniu opóźnień wynikających z rozpatrywania nowych zarzutów”. Wyrok ten pokazuje zatem, że skutkiem zasady
         non ultra petita jest to, że sądy nie mogą zwykle podnosić zarzutów z urzędu, oraz że od pewnego etapu postępowania skarżący
         nie może podnosić dalszych zarzutów ani powoływać się na okoliczności faktyczne inne niż te, na których oparł swoją skargę.
         Zobacz także opinię rzecznika generalnego F. G. Jacobsa wydaną w sprawie Salzgitter przeciwko Komisji (wyrok z dnia 13 lipca
         2000 r., C‑210/98 P, Rec. str. I‑5843, pkt 129 – 143) poruszającą kwestię zasady, według której Trybunał nie może uwzględnić zarzutów, które nie zostały podniesione
         przez strony w odwołaniu i wyjątku od tej zasady dotyczącego zarzutów odnoszących się do kwestii interesu publicznego.
      
      38 –	Oprócz art. 17 rozporządzenia nr 17 zob. także art. 25 rozporządzenia [Rady] nr 11 z dnia 27 czerwca 1960 r. w sprawie
         znoszenia dyskryminacji w zakresie opłat i warunków transportowych dla wprowadzenia w życie art. [75 ust. 3 WE] (Dz.U. 1960,
         52, str. 1121); art. 24 rozporządzenia Rady (EWG) nr 1017/68 z dnia 19 lipca 1968 r. w sprawie stosowania zasad konkurencji
         do transportu kolejowego, drogowego i żeglugi śródlądowej (Dz.U., Polskie wydanie specjalne, rozdział 07, tom 001, str. 6–16);
         art. 21 rozporządzenia Rady (EWG) nr 4056/86 z dnia 22 grudnia 1986 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. [81]
         i [82] traktatu do transportu morskiego (Dz. U., Polskie wydanie specjalne, rozdział 07, tom 001, str. 241–250); art. 14 rozporządzenia
         Rady (EWG) nr 3975/87 z dnia 14 grudnia 1987 r. ustanawiającego procedurę stosowania reguł konkurencji do przedsiębiorstw
         w sektorze transportu lotniczego (Dz.U., Polskie wydanie specjalne, rozdział 07, tom 001, str. 262); art. 17 rozporządzenia
         Rady (EWG) nr 2299/89 z dnia 24 lipca 1989 r. w sprawie kodeksu postępowania dla komputerowych systemów rezerwacji (Dz.U.,
         Polskie wydanie specjalne, rozdział 07, tom 001, str. 277); art. 16 rozporządzenia Rady (EWG) nr 4064/89 z dnia 21 grudnia
         1989 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (Dz.U., Polskie wydanie specjalne, rozdział 08, tom 01, str. 31 –
         42).
      
      39 –	Ten sam pogląd wyrażony został w opinii rzecznika generalnego VerLorena van Themaata wydanej w sprawach połączonych od
         240/82 do 242/82, 261/82, 262/82, 268/82 i 269/82 Stichting Sigarettenindustrie przeciwko Komisji (wyrok z dnia 10 grudnia
         1985 r., Rec. str. 3831). Należy jednak zauważyć, że w wyroku z dnia 10 grudnia 1957 r. w sprawie 8/56 ALMA (Rec. str. 179,
         pkt 192) Trybunał stwierdził, że: „[…] nawet przy braku jakiegokolwiek formalnego żądania w tym względzie Trybunał może obniżyć
         nadmierną kwotę grzywny, ponieważ nie spowoduje to przekroczenia granic żądania, a wręcz przeciwnie, oznaczać będzie częściowe
         uwzględnienie skargi”. Wnioskując a contrario mogłoby prowadzić do stwierdzenia, że Sąd Pierwszej Instancji nie może podwyższyć grzywny bez formalnego żądania dokonania ponownej oceny kwoty grzywny (tj. obniżenia lub podwyższenia grzywny). Jednakże, argumenty a contrario
         należy traktować z dużą ostrożnością, jak zostało to wyraźnie wskazane przez Trybunał w wyroku z dnia 29 listopada 1956 r.
         C‑8/55 Fédération Charbonnière de Belgique przeciwko Wysokiej Władzy, Rec. str. 291, pkt 305).
      
      40 –	Wyrok z dnia 15 października 2002 r. w sprawach połączonych Limburgse Vinyl Maatschappij i in. przeciwko Komisji, wyżej
         wymieniony, pkt 617.
      
      41 –	Zobacz przykładowo wyrok z dnia 15 grudnia 1987 r. w sprawie 326/85 Niderlandy przeciwko Komisji, Rec. str. 5091, pkt 24.
      
      42 –	Wyrok z dnia 13 lutego 1979 r. w sprawie 85/76 Hoffmann‑La Roche przeciwko Komisji, Rec. str. 461, pkt 11 oraz wyrok z dnia
         7 czerwca 1983 r. w sprawie Musique Diffusion française i in. przeciwko Komisji, wyżej wymieniony, pkt 10. Zobacz także art. 19
         rozporządzenia nr 17 oraz art. 27 rozporządzenia nr 1/2003.
      
      43 –	Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawach połączonych T‑5/00 i T‑6/00 Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied przeciwko Komisji, Rec. str. II‑5761, pkt 32. Zobacz także przykładowo wyrok z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie T‑31/99 ABB Asea Brown Boveri przeciwko Komisji, Rec. str. II‑1881, pkt 53; wyrok z dnia 10 marca 1992 r. w sprawie T‑11/89 Shell International Chemical Company przeciwko Komisji, Rec. str. II‑757, pkt 39; oraz wyrok z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie T‑450/93 Lisrestal i in., Rec. str. II‑1177, pkt 42. Zobacz nadto orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości wymienione w przypisie 42.
      
      44 –	Wymieniona w przypisie 39.
      
      45 –      Ibidem, str. 3851.
      
      46 –	Sprawa T‑220/00, Rec. str. II‑2473.
      
      47 –	Ibidem, pkt 229.
      
      48 –	Ibidem, pkt 230.
      
      49 –	Wyżej wymieniony. Zobacz w szczególności pkt 173 i pkt 219 – 232.
      
      50 –	Wyżej wymieniony. Zobacz pkt 20 – 26.
      
      51 –	Wyrok z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie Dansk Rørindustri i in. przeciwko Komisji, pkt 231. Zobacz także wyrok z dnia
         18 maja 2006 r. w sprawie Archer Daniels Midland, pkt 25.
      
      52 –	Wyrok z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie Dansk Rørindustri i in. przeciwko Komisji, pkt 232; wyrok z dnia 18 maja 2006 r.
         w sprawie Archer Daniels Midland, pkt 25.