CELEX: 62010CC0094
Language: ro
Date: 2011-03-24
Title: Concluziile avocatului general Kokott prezentate la data de24 martie 2011. # Danfoss A/S și Sauer-Danfoss ApS împotriva Skatteministeriet. # Cerere având ca obiect pronunțarea unei hotărâri preliminare: Vestre Landsret - Danemarca. # Taxe indirecte - Accize la uleiurile minerale - Incompatibilitate cu dreptul Uniunii - Nerestituirea accizei utilizatorilor de produse asupra cărora a fost repercutată acciza. # Cauza C-94/10.

CONCLUZIILE AVOCATULUI GENERAL
      JULIANE KOKOTT
      prezentate la 24 martie 2011(1)
      
      Cauza C‑94/10
      Danfoss A/S
      Sauer‑Danfoss ApS
      împotriva
      Skatteministeriet
      [cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Vestre Landsret (Danemarca)]
      „Taxe indirecte – Accize naționale percepute cu încălcarea dreptului Uniunii – Repercutare a taxelor de către contribuabil asupra clienților săi – Drepturi directe la restituire și/sau la repararea prejudiciului ale persoanei afectate din punct de vedere economic împotriva
         statului”
      I –    Introducere
      1.        Unui stat membru care a perceput impozite cu încălcarea dreptului Uniunii îi revine obligația de principiu de a restitui contribuabilului
         aceste impozite, astfel cum este amintit în mod repetat de jurisprudență. Cu toate acestea, nu a fost clarificat dacă dreptul
         Uniunii conferă un drept direct împotriva statului și acelei persoane care a trebuit, în definitiv, să suporte sarcina economică
         a impozitului, deoarece aceasta a fost repercutată asupra contribuabilului, de exemplu, prin intermediul prețului de achiziție.
      
      2.        În prezenta cauză, Vestre Landsret (Danemarca) solicită Curții clarificarea acestui aspect. Landsret trebuie să se pronunțe
         asupra unor acțiuni îndreptate împotriva Ministerului de Finanțe danez, prin intermediul cărora două întreprinderi din sectorul
         industrial solicită restituirea taxelor pe care Danemarca le‑a aplicat până în noiembrie 2001 uleiurilor lubrifiante și hidraulice,
         deși dreptul Uniunii prevedea scutirea de la plata accizelor armonizate în cazul uleiurilor minerale utilizate altfel decât
         drept carburant sau combustibil pentru încălzire. Societățile petroliere de la care au fost percepute taxele au repercutat
         asupra reclamantelor aceste taxe prin intermediului prețului de achiziție.
      
      II – Cadrul juridic
      A –    Dreptul Uniunii
      1.      Directiva privind accizele
      3.        Directiva 92/12 CEE a Consiliului din 25 februarie 1992 privind regimul general al produselor supuse accizelor și privind
         deținerea, circulația și monitorizarea acestor produse(2) (denumită în continuare „Directiva privind accizele”) stabilește, potrivit articolului 1 alineatul (1), regimurile pentru
         produsele supuse accizelor și altor taxe indirecte care sunt percepute direct sau indirect pentru consumul acestor produse,
         cu excepția taxei pe valoarea adăugată și a taxelor impuse de Comunitate. La alineatul (2) al acestui articol se arată că
         dispozițiile speciale referitoare la structurile și ratele accizelor aplicate produselor supuse accizelor se stabilesc în
         directive specifice.
      
      4.        Articolul 3 alineatele (1) și (2) din Directiva privind accizele are următorul cuprins:
      
      „(1)      Prezenta directivă se aplică la nivel comunitar următoarelor produse, conform definiției din directivele relevante: 
      – uleiuri minerale;
      – alcool și băuturi alcoolice;
      – tutun prelucrat.
      (2)      Produsele enumerate la alineatul (1) pot fi supuse altor taxe indirecte în scopuri specifice, cu condiția ca taxele în cauză
         să fie conforme cu normele de impozitare aplicabile accizelor și TVA în ceea ce privește calcularea bazei de impozitare, calcularea
         taxei, exigibilitate și monitorizarea taxei.”
      
      2.      Directiva privind impozitul pe uleiurile minerale
      5.        Directiva 92/81/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind armonizarea structurilor accizelor aplicate uleiurilor minerale(3) (denumită în continuare: „Directiva privind impozitul pe uleiurile minerale”) prevede, la articolul 1 alineatul (1), faptul
         că statele membre aplică uleiurilor minerale o acciză armonizată conform respectivei directive.
      
      6.        Potrivit articolului 8 alineatul (1) litera (a) și litera (b) primul paragraf din directiva privind impozitul pe uleiurile
         minerale:
      
      „Pe lângă dispozițiile generale prevăzute în Directiva 92/12 privind utilizările scutite ale produselor supuse accizelor și
         fără a aduce atingere altor dispoziții comunitare, statele membre scutesc următoarele produse de la acciza armonizată, în
         condițiile pe care le stabilesc în scopul de a asigura aplicarea corectă și clară a acestor scutiri și de a preveni frauda,
         evaziunea sau abuzul: 
      
      (a)      uleiurile minerale utilizate altfel decât drept carburant sau combustibil pentru încălzire;
      (b)      uleiurile minerale livrate pentru utilizare drept carburant în aviație, cu excepția zborurilor de agrement cu caracter privat.”
         [traducere neoficială]
      
      B –    Legislația daneză
      7.        Prin Legea nr. 1029 din 19 decembrie 1992 privind impozitarea energiei obținute din uleiuri minerale (denumită în continuare
         „Legea privind impozitul pe uleiurile minerale”), a fost introdusă în Danemarca, printre altele, o taxă pe uleiurile lubrifiante
         și pe uleiurile hidraulice.
      
      8.        Potrivit articolului 1 alineatul 1 punctul 12 din Legea privind impozitul pe uleiurile minerale, în versiunea în vigoare la
         data acțiunii principale, uleiurile lubrifiante și cele hidraulice (denumite în continuare, împreună, „uleiuri lubrifiante”)
         au fost supuse unei accize cu o valoare de 1,78 DKK/litru (denumită în continuare „taxa privind uleiurile lubrifiante”).
      
      9.        Taxa privind uleiurile lubrifiante trebuia achitată de societățile petroliere. Cu ocazia introducerii acesteia, expunerea
         de motive a proiectului de lege prevedea, între altele:
      
      „Este probabil ca taxa să poată fi repercutată de societățile petroliere. O mare parte din uleiurile care vor fi supuse taxei
         sunt utilizate în industrie sau în sectorul profesional, unde posibilitățile de repercutare diferă.”
      
      10.      În continuare, se menționează în această expunere de motive faptul că taxa „va stimula efectuarea de economii la consumul
         de produse petroliere, ceea ce va avea, per ansamblu, un efect benefic asupra mediului înconjurător”.
      
      11.      Ca reacție la Hotărârea Curții pronunțată în cauza Braathens(4), Danemarca a eliminat taxa pe uleiurile lubrifiante prin Legea nr. 395 din 6 iunie 2002, cu efect retroactiv de la 1 decembrie
         2001. În respectiva hotărâre, Curtea a reținut, referindu‑se la o taxă de protecție a mediului aplicată în Suedia consumului
         de carburant aferent zborurilor efectuate pe teritoriul național, că articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Directiva privind
         impozitul pe uleiurile minerale ar fi privat de orice efect util în condițiile în care statelor membre li s‑ar permite să
         supună produsele scutite de la plata accizei armonizate unei alte taxe indirecte. O astfel de taxă nu poate fi, așadar, justificată
         prin articolul 3 alineatul (2) din directiva privind accizele.
      
      12.      Potrivit cererii de pronunțare a unei hotărâri preliminare, în cadrul discuțiilor purtate asupra proiectului de lege, ministrul
         de finanțe danez ar fi precizat în fața comisiei de finanțe a Folketing(5) că nu are niciun fel de îndoieli cu privire la conformitatea taxei privind uleiurile lubrifiante cu dreptul comunitar.
      
      13.      Ulterior promulgării acestei legi, administrația vămilor și a taxelor a emis o circulară conținând instrucțiuni privind restituirea
         impozitelor percepute în mod nelegal (circulara nr. 80 a Skatteministerium din 15 iulie 2002 privind, printre altele, restituirea
         taxei pe uleiurile lubrifiante). Cu privire la persoanele îndreptățite să beneficieze de această restituire, punctul 3.1 din
         circulară precizează:
      
      „Beneficiari ai restituirilor pe prima treaptă din circuitul comercial sunt societățile care, în urma abrogării legii, sunt
         considerate drept beneficiari ai restituirilor. Este vorba despre societăți care au achitat impozitul și nu l‑au repercutat
         asupra treptei succesive din circuitul comercial.
      
      Posibilitatea altor persoane de a beneficia de restituire va fi stabilită potrivit principiilor generale din materia răspunderii.”
      III – Situația de fapt și întrebările preliminare
      14.      Danfoss A/S (denumită în continuare „Danfoss”) produce printre altele sisteme de răcire, de încălzire și de automatizare pentru
         sectorul industrial. Societatea utilizează uleiuri lubrifiante atât în procesul de producție a acestor sisteme, cât și în
         cazul echipamentelor de transmisie, pentru a evita o supraîncălzire și o deteriorare a aparatelor rotative și de tăiere.
      
      15.      Danfoss a achiziționat uleiurile lubrifiante pe care le‑a utilizat între 1 ianuarie 1995 și 30 noiembrie 2001 de la diferite
         societăți petroliere daneze, care, potrivit Legii privind impozitul pe uleiurile minerale, au achitat către statul danez taxa
         pe uleiurile lubrifiante.
      
      16.      Nu se contestă faptul că societățile comerciale au repercutat asupra societății Danfoss taxa pe uleiurile lubrifiante, calculată
         pentru uleiurile achiziționate de aceasta. Suma se ridică la un total de 6 108 054 DKK.
      
      17.      O parte din aceste uleiuri lubrifiante au fost vândute de Danfoss către Sauer‑Danfoss ApS (denumită în continuare „Sauer‑Danfoss”),
         care a utilizat de asemenea aceste uleiuri drept adjuvanți în procesul de producție.
      
      18.      Danfoss a susținut în acțiunea principală că în prețul uleiurilor lubrifiante revândute către Sauer‑Danfoss a fost calculată
         o taxă pe uleiurile lubrifiante în valoare de 1 686 096 DKK. Cu excepția acestei revânzări către Sauer‑Danfoss, nici Danfoss,
         nici Sauer‑Danfoss nu au repercutat, potrivit propriilor informații, taxa pe uleiurile lubrifiante asupra întreprinderilor
         succesive din circuitul comercial. Guvernul danez contestă acest aspect.
      
      19.      Societățile petroliere nu au solicitat restituirea taxei pe uleiurile lubrifiante aferentă cantităților de uleiuri lubrifiante
         vândute către Danfoss.
      
      20.      În schimb, Danfoss și Sauer‑Danfoss au depus la autoritățile fiscale cereri de restituire pentru suma de 6 108 054 DKK și,
         respectiv, de 1 686 096 DKK.
      
      21.      Suma repercutată asupra Sauer‑Danfoss este conținută în suma solicitată de Danfoss. Cele două societăți au convenit ca Danfoss,
         în situația în care va primi înapoi întreaga sumă, să restituie suma de 1 686 096 DKK societății Sauer‑Danfoss, care va renunța
         la cererea depusă împotriva ministerului. Cererea depusă de Sauer‑Danfoss împotriva ministerului are, așadar, un caracter
         subsidiar față de cererea depusă de Danfoss. 
      
      22.      Autoritățile fiscale au respins cererile de restituire. Drept motiv, acestea au invocat că nu există un drept la restituire,
         întrucât societățile nu au achitat în mod direct statului taxa pe uleiurile lubrifiante, fiind necesar, prin urmare, ca existența
         unui astfel de drept să fie apreciată în funcție de prevederile dreptului danez privind condițiile generale de angajare a
         răspunderii. Aceste condiții nu erau însă îndeplinite.
      
      23.      Cu privire la temeiul răspunderii, autoritățile fiscale au precizat că, anterior Hotărârii Braathens, care a precizat relația
         existentă între Directiva privind accizele și Directiva privind impozitul pe uleiurile minerale, lipsa de conformitate a taxei
         pe uleiurile lubrifiante cu dreptul comunitar nu era atât de evidentă încât perceperea sa să poată angaja răspunderea statului.
         În ceea ce privește perioada ulterioară hotărârii menționate, nu se poate considera drept adecvat prejudiciul suferit de o
         societate care succedă în circuitul comercial persoanei impozabile. Astfel, statul nu poate prevedea unde anume în circuitul
         comercial va fi cauzat prejudiciul.
      
      24.      Drept urmare, la 15 martie, respectiv la 4 mai 2005, Danfoss și Sauer‑Danfoss au formulat acțiuni la Vestre Landsret împotriva
         Skatteministerium, prin care solicitau plata sumelor aflate în litigiu. În aceste condiții, Vestre Landsret a hotărât să suspende
         judecarea cauzei și să adreseze Curții următoarele întrebări preliminare:
      
      „1)      Dreptul comunitar se opune ca un stat membru să respingă o cerere de rambursare formulată de o întreprindere asupra căreia
         a fost repercutată o acciză contrară unei directive atunci când această respingere – în împrejurări precum cele din cauza
         principală – are motivarea că nu este întreprinderea care a plătit statului taxa?
      
      2)      Dreptul comunitar se opune ca un stat membru să respingă o cerere de despăgubire formulată de o întreprindere asupra căreia
         a fost repercutată o acciză contrară unei directive atunci când această respingere – în împrejurări precum cele din cauza
         principală – are motivarea invocată de statul membru (mai exact, că întreprinderea nu este o parte afectată în mod direct
         și că nu există nicio legătură de cauzalitate între un eventual prejudiciu și comportamentul care stă la baza răspunderii)?”
      
      25.      La procedura în fața Curții au participat Danfoss, Sauer‑Danfoss, guvernele danez, spaniol, italian, polonez, suedez și al
         Regatului Unit, precum și Comisia Europeană; guvernul spaniol și cel polonez au prezentat doar observații scrise, iar guvernul
         suedez a prezentat doar observații orale. 
      
      IV – Apreciere
      26.      Trebuie reținut de la început că cele două întrebări urmăresc, în definitiv, același obiectiv: în temeiul dreptului Uniunii,
         este posibil ca întreprinderile aflate într‑o situație precum cea în care se află Danfoss și Sauer‑Danfoss să solicite în
         mod direct statului plata unei sume al cărei cuantum corespunde taxei pe uleiurile lubrifiante percepute de stat cu încălcarea
         dreptului Uniunii de la societățile petroliere, care au repercutat taxa, la rândul lor, asupra acestora? Cele două întrebări
         se deosebesc însă între ele în ceea ce privește temeiul legal. În timp ce prima întrebare are în vedere o cerere de restituire
         în sensul unei rambursări, cea de a doua întrebare privește o posibilă cerere de reparare a prejudiciului. În consecință,
         cele două întrebări necesită răspunsuri separate.
      
      A –    Cu privire la prima întrebare
      27.      Prin intermediul primei întrebări, instanța de trimitere solicită, în esență, să se stabilească dacă, în situația în care
         un stat membru percepe o taxă cu încălcarea dreptului Uniunii, iar contribuabilul a repercutat această taxă asupra clientului
         său, acest client poate solicita, în temeiul dreptului Uniunii, în mod direct statului, restituirea acestei sume. 
      
      28.      Faptul că statelor membre le revine obligația de principiu de a restitui impozitele și celelalte taxe pe care le‑au perceput
         cu încălcarea dreptului Uniunii reprezintă de mult timp o jurisprudență constantă(6).
      
      29.      Potrivit unei formulări clasice a Curții, dreptul de a obține restituirea impozitelor percepute într‑un stat membru cu încălcarea
         normelor de drept al Uniunii este urmarea și completarea drepturilor conferite justițiabililor de dispozițiile de drept al
         Uniunii care interzic astfel de impozite(7). 
      
      30.      Justițiabil în acest sens este, în orice ipoteză, însuși contribuabilul în cauză. Potrivit unei jurisprudențe constante, acesta
         are, în principiu, în temeiul dreptului Uniunii, un drept împotriva statului privind restituirea taxelor percepute cu încălcarea
         dreptului Uniunii(8).
      
      31.      Potrivit jurisprudenței, obligația statului de restituire față de contribuabil nu cunoaște decât o excepție, care, în plus,
         trebuie interpretată restrictiv. Prin urmare, un stat membru poate refuza contribuabilului restituirea atunci când primul
         constată că sarcina taxei a fost repercutată în întregime asupra unui terț, iar restituirea ar conduce în cazul contribuabilului
         – fapt ce trebuie verificat în mod suplimentar – la o îmbogățire fără justă cauză(9). 
      
      32.      Până în prezent nu este clarificat dacă, în cazul unei asemenea repercutări, dreptul de restituire îndreptat împotriva statului
         nu revine contribuabilului, ci persoanei asupra căreia a fost repercutată taxa și care, la rândul său, nu a putut să o repercuteze
         mai departe (denumită în continuare, în scopul simplificării, „utilizatorul final”). Jurisprudența furnizează însă diferite
         indicații care pot ajuta în formularea unui răspuns la această întrebare. 
      
      1.      Interesul demn de protecție al utilizatorului final privind restituirea
      33.      În Hotărârea Comateb și alții(10), Curtea a reținut în mod expres posibilitatea ca utilizatorul final să solicite în mod direct autorităților naționale restituirea
         taxelor plătite fără un temei legal și a căror sarcină a suportat‑o. Totuși, Curtea a menționat această posibilitate doar
         ca o simplă ipoteză, în a cărei prezență nu se pune problema ca atare a restituirii către contribuabil. Curtea nu s‑a pronunțat
         cu privire la aspectul dacă și în ce condiții trebuie să existe un astfel de drept imediat al utilizatorului final împotriva
         statului, în temeiul dreptului național sau al dreptului Uniunii.
      
      34.      În cadrul aceleiași hotărâri, Curtea a subliniat totuși că restituirea taxei către contribuabil, deși acesta a repercutat‑o
         asupra clienților săi, ar reprezenta o plată dublă în favoarea acestuia, care ar putea fi apreciată drept îmbogățire fără
         justă cauză, fără ca prin aceasta să fie înlăturate urmările pe care caracterul nelegal al taxei le‑a avut pentru clientul contribuabilului(11). Prin aceasta, Curtea a recunoscut că taxa contrară dreptului Uniunii poate afecta din punct de vedere economic o altă persoană
         decât cea a contribuabilului și că există nevoia de a redirecționa cuantumul taxei către patrimoniul acestei alte persoane.
      
      35.      O asemenea necesitate rezultă și din caracterul general al taxelor indirecte. Într‑adevăr, acestea se aplică cheltuielilor
         sau consumului, caracteristica lor constând tocmai în aceea că sarcina financiară aferentă acestora poate fi repercutată asupra
         utilizatorului final și este suportată de acesta(12). Astfel stau lucrurile și în cazul taxei daneze aplicate uleiurilor lubrifiante, în litigiu în speță. În expunerea de motive
         referitoare la proiectul de lege privind introducerea acestei taxe se subliniază în mod expres faptul că este probabil ca
         impozitul să poată fi repercutat de societățile petroliere. Scopul urmărit de statul danez, acela de a stimula economia la
         consumul de produse petroliere, presupune de altfel în mod logic repercutarea taxei și scumpirea produsului petrolier pentru
         acela care îl consumă.
      
      36.      Jurisprudența Curții, potrivit căreia întrebarea legată de repercutarea sau nerepercutarea unei taxe indirecte reprezintă
         în fiecare caz în parte o chestiune de fapt, întrucât repercutarea efectivă, completă sau parțială, depinde în cazul fiecărei
         tranzacții comerciale de mai mulți factori(13), nu pune sub semnul întrebării elementul caracteristic taxelor indirecte. Aceasta precizează doar că statul nu se poate prevala
         față de contribuabil de prezumția de repercutare pentru a putea invoca împotriva dreptului contribuabilului de a cere restituirea
         faptul că restituirea ar putea conduce la îmbogățirea fără justă cauză a acestuia.
      
      37.      Din acest motiv, este necesar ca și utilizatorul final, asupra căruia a fost repercutată o taxă indirectă percepută cu încălcarea
         dreptului Uniunii, precum taxa daneză pe uleiurile lubrifiante, să fie considerat drept justițiabil căruia dispozițiile dreptului
         Uniunii, care interzic perceperea unei astfel de taxe, îi conferă drepturi. Este necesar ca și acesta să poată solicita restituirea
         taxei care a fost repercutată asupra sa.
      
      2.      Consecințe deduse din necesitatea de protecție
      38.      Cu toate acestea, ar fi prematur ca, plecând de la necesitatea de a proteja dreptul la restituire al utilizatorului final
         asupra căruia a fost repercutată o taxă percepută cu încălcarea dreptului Uniunii, să se concluzioneze în mod automat că dreptul
         Uniunii îi recunoaște acestuia un drept la restituire direct împotriva statului. Astfel, trebuie avut în vedere că, spre deosebire
         de situația contribuabilului, care se poate îndrepta în mod necesar doar împotriva statului, acțiunea utilizatorului final
         poate viza în locul statului și contribuabilul final.
      
      39.      În acest sens, Curtea a reținut în privința contribuabilului faptul că acesta trebuie să poată solicita statului restituirea
         taxei atunci când îi revine obligația de a restitui utilizatorului final taxa pe care a repercutat‑o asupra sa(14). Într‑un astfel de caz, repercutarea nu are drept consecință o îmbogățire fără justă cauză a contribuabilului ca urmare a
         restituirii.
      
      40.      Așadar, în ceea ce privește debitorul utilizatorului final, este foarte posibil ca „urmarea și completarea” drepturilor recunoscute
         acestuia de dreptul Uniunii să fie altele decât în cazul contribuabilului.
      
      41.      Prin urmare, este necesar să se examineze în continuare dacă jurisprudența privind dreptul la restituire al contribuabilului
         conține elemente care să indice că un astfel de drept, care poate fi exercitat în mod direct împotriva statului, poate să
         îi fie recunoscut și utilizatorului final. În acest scop, trebuie analizat în primul rând conținutul exact pe care jurisprudența
         îl conferă dreptului la restituire al contribuabilului.
      
      a)      Conținutul concret al dreptului la restituire al contribuabilului
      42.      Potrivit jurisprudenței, statul trebuie să restituie contribuabilului, pe de o parte, impozitul perceput fără temei, iar pe
         de altă parte, și sumele plătite acestui stat sau reținute de acesta în legătură directă cu impozitul respectiv(15).
      
      i)      Criteriul consecinței inevitabile
      43.      Dreptul la restituire nu cuprinde însă acele dezavantaje care au la bază propriile decizii ale contribuabilului și care nu
         constituie consecința inevitabilă a acțiunilor statului membru aflate în contradicție cu dreptul Uniunii(16). Într‑o oarecare măsură, jurisprudența încă nu a conturat criteriul consecinței inevitabile, acesta aplicându‑se până în
         prezent, atât cât se poate observa, doar într‑un context foarte specific al dreptului fiscal(17). Acest criteriu are, evident, rolul de a delimita ceea ce se poate solicita în temeiul dreptului la restituire recunoscut
         de dreptul Uniunii de ceea ce se poate solicita „doar” în temeiul dreptului la despăgubiri, dedus de asemenea din dreptul
         Uniunii, dar care este supus unor cerințe mai stricte(18).
      
      ii)    Drept la restituire în pofida repercutării
      44.      Cu toate acestea, potrivit jurisprudenței, prejudiciul cauzat contribuabilului prin faptul că a repercutat taxa prin intermediul
         prețului asupra clienților săi, iar majorarea de preț a condus la o reducere a volumului de vânzări, este inclus, cel puțin
         în mod indirect, în dreptul la restituire. Aceasta rezultă din precizările Curții în legătură cu excepția, deja menționată,
         de la obligația de restituire a statului.
      
      45.      Prin urmare, un stat membru îi poate refuza contribuabilului restituirea numai atunci când acesta constată că sarcina taxei
         a fost suportată în întregime de altă persoană decât contribuabilul, iar restituirea ar conduce în cazul contribuabilului
         la o îmbogățire fără justă cauză(19). Jurisprudența neagă însă existența unei îmbogățiri fără justă cauză a contribuabilului în măsura în care acesta a suferit
         pierderi economice ca urmare a reducerii volumului de vânzări(20). În această privință, Curtea a subliniat că repercutarea unei taxe asupra unui terț nu înlătură în mod necesar, în cazul
         contribuabilului, consecințele economice cauzate de impozitare. Prin urmare, nu se poate deduce, plecând doar de la existența
         unei repercutări, faptul că o restituire ar conduce la o îmbogățire fără justă cauză a contribuabilului și de aceea dreptul
         la restituire nu ar trebui să fie recunoscut(21). 
      
      iii) Concluzii privind un eventual drept la restituire al utilizatorului final
      46.      Pentru ca, plecând de la caracteristicile prezentate ale dreptului la restituire recunoscut contribuabilului de dreptul Uniunii,
         să putem conchide în legătură cu întrebarea dacă un astfel de drept poate fi recunoscut, în principiu, și utilizatorului final,
         este necesar ca aceste caracteristici să fie supuse, în primul rând, unui examen critic.
      
      47.      În această privință, trebuie constatat că recunoașterea dreptului la restituire, deși taxa a fost repercutată, este compatibilă
         cu „criteriul consecinței inevitabile”(22) doar dacă se consideră că prejudiciul cauzat de reducerea volumului de vânzări reprezintă, în pofida interpunerii unei decizii
         a societății de a repercuta taxa, o consecință inevitabilă a perceperii taxei de către stat. Din punctul nostru de vedere,
         acest aspect este destul de incert.
      
      48.      Un astfel de punct de vedere contravine de altfel și jurisprudenței potrivit căreia întrebarea legată de repercutarea sau
         nerepercutarea unei taxe indirecte reprezintă în fiecare caz în parte o chestiune de fapt, întrucât repercutarea efectivă,
         completă sau parțială depinde în cazul fiecărei tranzacții comerciale de mai mulți factori(23).
      
      49.      Trebuie să ne întrebăm, așadar, dacă dreptul la restituire reprezintă într‑adevăr temeiul legal adecvat pentru repararea unui
         asemenea prejudiciu. Considerăm că mai potrivit este ca repararea unor astfel de prejudicii să se realizeze potrivit materiei
         răspunderii, mai precis, potrivit regulilor pe care Curtea le‑a stabilit în ceea ce privește răspunderea statelor membre pentru
         prejudiciile suferite de particulari ca urmare a încălcărilor aduse dreptului Uniunii.
      
      50.      În sfârșit, repararea prejudiciului prin intermediul dreptului la restituire are efecte și în privința modului în care pot
         fi înlăturate, în cazul utilizatorului final, urmările economice ale perceperii taxei cu încălcarea dreptului Uniunii. 
      
      51.      Astfel, în cazul în care contribuabilul dispune, în pofida repercutării taxei percepute cu încălcarea dreptului Uniunii, de
         un drept la restituire, pentru motivul că, din cauza reducerii volumului de vânzări, a suferit o pierdere economică – în scopul
         exemplificării, având același cuantum cu taxa – acest drept ar fi realizat odată cu restituirea din partea statului și, prin
         urmare, epuizat în esență. Într‑o astfel de situație, utilizatorul final nu și‑ar mai putea îndrepta cu succes de cauză cererea
         de restituire împotriva contribuabilului, întrucât suma primită de la stat trebuie să rămână acestuia din urmă, compensându‑i
         efectiv prejudiciul. De asemenea, este exclusă o cesiune a unui drept de la contribuabil la utilizatorul final, dacă se dorește
         ca acestuia să nu i se recunoască, în plus, un nou drept la restituire, care ar avea atunci rolul de a înlocui efectiv însăși
         taxa. Într‑un astfel de caz, ar fi mai firesc ca utilizatorul final să se îndrepte împotriva statului însuși.
      
      52.      Per ansamblu, se poate observa că, până în prezent, jurisprudența privind conținutul dreptului la restituire al contribuabilului
         conține elemente atât pro, cât și contra posibilității de recunoaștere a unui astfel de drept direct la restituire și utilizatorului
         final. 
      
      53.      În cazul în care contribuabilului i se recunoaște, în plus față de dreptul la restituire, un drept la despăgubiri pentru prejudiciile
         cauzate de reducerea volumului de vânzări, se pot crea situații precum cele de mai sus, în care utilizatorul final nu se mai
         poate îndrepta decât împotriva statului. Din motive de coerență, ar fi necesar ca și în cazul reducerii patrimoniului aparținând
         utilizatorului final să se recunoască aplicarea criteriului consecinței inevitabile. Astfel, dacă se consideră că prejudiciul
         amintit, suferit de contribuabil, reprezintă, în pofida propriei decizii de a repercuta taxa, o consecință inevitabilă a perceperii
         taxei de către stat, atunci nici reducerea pe care această repercutare a cauzat‑o patrimoniului utilizatorului final nu va
         fi mai puțin inevitabilă.
      
      54.      În schimb, dacă se utilizează criteriul consecinței inevitabile potrivit sensului său, trebuie să se constate că, în cazul
         utilizatorului final, acesta nu este îndeplinit. Astfel, repercutarea nu reprezintă un automatism, ci are la bază, în definitiv,
         o decizie pe care contribuabilul o ia în cadrul societății sale. Plecând de la această interpretare strictă, dreptul la restituire
         care poate fi recunoscut contribuabilului se opune prin natura sa recunoașterii, în aceeași manieră, a unui astfel de drept
         în favoarea utilizatorului final.
      
      55.      Aceste elemente contradictorii ne conduc la concluzia că jurisprudența actuală privind conținutul dreptului la restituire
         al contribuabilului nu oferă criterii decisive pentru determinarea entității de la care utilizatorul final trebuie să poată
         solicita, în principiu, restituirea. Alte indicații sunt furnizate însă de jurisprudența Curții privind principiile echivalenței
         și efectivității. 
      
      b)      Drept direct împotriva statului dedus din principiile echivalenței și efectivității
      56.      Potrivit unei jurisprudențe constante, în absența unei reglementări comunitare în materie de cereri de restituire a taxelor
         percepute cu încălcarea dreptului Uniunii, sistemul juridic intern al fiecărui stat membru este cel care trebuie să prevadă
         condițiile în care aceste cereri pot fi efectuate, aceste condiții trebuind să respecte principiile echivalenței și efectivității(24). Prin urmare, aceste condiții nu trebuie să fie mai puțin favorabile decât cele referitoare la solicitări similare întemeiate
         pe dispoziții de drept intern și nici organizate astfel încât să facă practic imposibilă sau excesiv de dificilă exercitarea
         drepturilor conferite de ordinea juridică a Uniunii(25).
      
      57.      Aceste condiții cuprind, în primul rând, desemnarea instanțelor competente și stabilirea procedurii judecătorești, adică a
         modalităților procedurale(26). Însă, în acest context, Curtea a repartizat statelor membre, cel puțin parțial, și stabilirea cerințelor de fond(27).
      
      58.      Problema entității care poate fi reținută drept debitor este o problemă de fond. În cazul contribuabilului, răspunsul este
         oferit chiar de dreptul Uniunii: statul este debitorul. De altfel, în cadrul acestui raport bilateral, nu se poate reține
         nicio altă persoană. În ceea ce privește utilizatorul final, un răspuns parțial este oferit de principiile echivalenței și
         efectivității, care, astfel cum s‑a stabilit, se aplică și problemelor de fond.
      
      59.      Într‑adevăr, în cazul în care dreptul danez, astfel cum este invocat în mod evident de Danfoss și Sauer‑Danfoss, recunoaște
         utilizatorului final, asupra căruia a fost repercutată o taxă percepută cu încălcarea dreptului danez, un drept direct la
         restituire împotriva statului, principiul echivalenței impune ca un asemenea drept să fie recunoscut și în cazul unei taxe
         percepute cu încălcarea dreptului Uniunii. 
      
      60.      În plus, dacă restituirea, în cazul îndreptării utilizatorului final către contribuabil, ar fi practic imposibilă sau excesiv
         de dificilă, principiul efectivității poate impune ca utilizatorul final să se poată îndrepta în mod direct împotriva statului.
         În cadrul Hotărârii Reemtsma, acest aspect a fost avut în vedere de Curte pentru cazul în care un prestator de servicii calculează
         în mod eronat clientului său taxa pe valoarea adăugată, varsă această taxă statului, iar ulterior intră în stare de insolvabilitate(28). Această concluzie se impune cu atât mai mult în cazul în care eroarea nu a fost comisă de prestatorul de servicii sau de
         vânzător, ci chiar de stat. Prin urmare, principiul efectivității poate impune, în cazul în care contribuabilul se află în
         stare de insolvabilitate, ca utilizatorul final să poată solicita restituirea direct de la stat.
      
      61.      În această privință, principiul efectivității necesită de asemenea ca acest drept să fie, potrivit naturii sale, în mod real
         un drept la restituire. Astfel, pentru utilizatorul final ar fi excesiv de dificilă exercitarea drepturilor sale, dacă ar
         trebui să îndeplinească, de exemplu, condițiile mai stricte care, potrivit jurisprudenței, se aplică acțiunilor în despăgubire
         întemeiate pe dreptul Uniunii(29). Nici nu putem distinge un motiv pentru care statul ar putea într‑un astfel de caz să se ascundă în spatele acestor condiții
         de exercitare a drepturilor mai stricte. În cele din urmă, statul deține în continuare valoarea taxei percepute cu încălcarea
         dreptului Uniunii, iar important este doar ca această sumă să fie restituită celui care, în definitiv, a suportat consecințele
         economice ale taxei. 
      
      62.      În cazul în care dreptul național nu recunoaște utilizatorului final care suportă consecințele economice ale taxei un drept
         la restituire, nici împotriva statului, nici împotriva contribuabilului, rezultă totuși din principiul efectivității necesitatea
         ca cel puțin unul din aceste drepturi la restituire să fie create. Astfel, principiul efectivității obligă statele membre
         să prevadă instrumentele și modalitățile procedurale necesare pentru a permite restituirea către utilizator a taxei percepute
         cu încălcarea dreptului Uniunii(30). Nici în acest caz nu se respectă nivelul de protecție impus de dreptul Uniunii dacă utilizatorul final este limitat la eventuale
         acțiuni în despăgubire împotriva statului.
      
      63.      Prin urmare, trebuie reținut drept concluzie intermediară faptul că principiile echivalenței și efectivității pot reprezenta
         temeiul pentru un drept direct al utilizatorului final împotriva statului.
      
      c)      Lipsa unor cerințe suplimentare în dreptul Uniunii
      64.      În măsura în care din principiile echivalenței și efectivității nu rezultă un drept direct al utilizatorului final împotriva
         statului, trebuie să se aplice regula generală potrivit căreia, în absența unei reglementări în dreptul Uniunii în materie
         de cereri de restituire a taxelor percepute cu încălcarea dreptului Uniunii, sistemul juridic intern al fiecărui stat membru
         este cel care trebuie să prevadă condițiile în care aceste cereri pot fi efectuate(31).
      
      65.      În Hotărârea Denkavit italiana(32), Curtea a subliniat expres faptul că protecția drepturilor recunoscute justițiabililor ca urmare a efectului direct al interdicției
         de a percepe anumite taxe nu necesită în mod necondiționat o reglementare unitară, comună tuturor statelor membre, a condițiilor
         de formă și de fond de care depinde restituirea acestor taxe. Acest principiu ar trebui să se aplice totodată și mai ales
         în cazul unui eventual beneficiar al acestui drept, situat „în linia a doua”, asupra căruia contribuabilul a repercutat o
         taxă percepută cu încălcarea dreptului Uniunii.
      
      66.      Într‑adevăr, trebuie avut în vedere că – aspect subliniat în mod repetat de Curte – restituirea taxelor plătite fără a fi
         datorate este reglementată în mod diferit în statele membre, și chiar și în interiorul aceluiași stat membru, în funcție de
         natura taxei. În timp ce, în unele cazuri, drepturile la restituire aparțin materiei dreptului administrativ, în alte cazuri,
         acestea aparțin materiei dreptului civil și urmează regulile instituite pentru restituirea plății nedatorate(33). În cazul în care nu s‑ar lua în considerare, cu excepția situațiilor în care principiul efectivității impune acest lucru(34), aceste reguli oarecum complexe și s‑ar dori recunoașterea în cadrul dreptului Uniunii a unui drept general și direct la
         restituire al utilizatorului final împotriva statului, fără ca legiuitorul Uniunii Europene să poată stabili în mod concret
         cadrul legal al unui astfel de drept, probabil că s‑ar crea mai multe probleme decât s‑ar rezolva. De asemenea, este posibil
         – mai ales în cazul taxelor de mică amploare, care țin de viața cotidiană – ca utilizatorul să considere mult mai atractivă
         posibilitatea de a se adresa partenerului său contractual decât cea de a se îndrepta împotriva statului. 
      
      67.      Prin urmare, ține de competența dreptului intern și, eventual, a instanțelor naționale de a determina dacă persoana asupra
         căreia contribuabilul a repercutat o taxă percepută de un stat membru cu încălcarea dreptului Uniunii, poate solicita direct
         de la stat sau, în principiu, doar de la contribuabil restituirea taxei sau dacă are în această privință un drept de a alege,
         fiind totuși necesar să se respecte principiile echivalenței și efectivității.
      
      68.      În plus, acest rezultat corespunde și soluției identificate de Curte în Hotărârea Reemtsma Cigarettenfabriken(35) pentru cazul în care un prestator de servicii calculează în mod eronat clientului său taxa pe valoarea adăugată și apoi o
         varsă statului. Chiar dacă în privința răspunderii statului trebuie să se distingă între situația în care un prestator de
         servicii facturează în mod eronat clientului său un impozit pe care acesta nu îl datorează și cea în care statul a perceput
         o taxă cu încălcarea dreptului Uniunii, care ulterior a fost repercutată, nu există necesitatea de a reglementa în mod diferit
         dreptul la restituire al persoanei afectate din punct de vedere economic. În ambele cazuri este necesar doar să se stabilească
         faptul că persoanei afectate i se pot restitui de către stat sumele încasate fără un temei legal, fie pe cale directă, fie
         pe cale indirectă.
      
      69.      Cu toate acestea, este posibil ca în acțiunea principală principiul efectivității să necesite luarea în considerare a unui
         drept direct la restituire împotriva statului – aspect care trebuie examinat, în definitiv, de instanța de trimitere. Într‑adevăr,
         guvernul danez a precizat, cu privire la situația juridică din Danemarca, faptul că utilizatorului final nu i se recunoaște
         un drept direct la restituire împotriva statului. În schimb, Danfoss și Sauer‑Danfoss au arătat că, potrivit dreptului danez,
         utilizatorul final nu poate solicita restituirea nici de la contribuabil. Răspunzând la o întrebare în această privință, guvernul
         danez a confirmat în cadrul ședinței că există neclarități în privința existenței unui astfel de drept în sistemul de drept
         danez. În cazul în care, în temeiul dreptului danez, utilizatorul final nu poate, într‑adevăr ,solicita, nici direct, nici
         indirect, restituirea taxei, ar fi excesiv de dificil pentru reclamantele din acțiunea principală să își exercite drepturile
         care le revin dacă acestea ar fi limitate la posibilitatea, neclarificată din punct de vedere juridic și încă incertă, de
         a solicita restituirea de la societățile petroliere, iar acțiunile lor împotriva Skatteministeriet ar fi respinse din acest
         motiv.
      
      3.      Concluzie
      70.      Prin urmare, este necesar să se răspundă la prima întrebare că ține de competența dreptului intern și, eventual, a instanțelor
         naționale de a determina dacă persoana asupra căreia contribuabilul a repercutat o taxă națională percepută de un stat membru
         cu încălcarea dreptului Uniunii poate solicita direct de la stat sau, în principiu, doar de la contribuabil restituirea taxei
         sau dacă are în această privință un drept de a alege, fiind totuși necesar să se respecte principiile echivalenței și efectivității.
         
      
      B –    Cu privire la a doua întrebare
      71.      Prin intermediul celei de a doua întrebări, instanța de trimitere solicită, în esență, să se stabilească dacă, în cazul în
         care un stat membru a perceput o acciză cu încălcarea dreptului Uniunii, iar contribuabilul a repercutat această acciză asupra
         clientului său, un drept la despăgubire al clientului împotriva statului poate fi respins cu motivarea că între perceperea
         taxei și prejudiciul cauzat clientului nu există a priori o legătură directă de cauzalitate.
      
      72.      Potrivit unei jurisprudențe constante, în principiu, statele membre răspund pentru prejudiciile cauzate particularilor prin
         încălcări ale dreptului Uniunii care le sunt imputabile(36).
      
      73.      Dreptul la repararea prejudiciului depinde de îndeplinirea a trei condiții: norma de drept al Uniunii încălcată să aibă ca
         obiect conferirea de drepturi particularilor, încălcarea acestei norme să fie suficient de gravă și să existe o legătură directă
         de cauzalitate între încălcarea obligației și prejudiciul suferit de particulari(37). Întrebarea preliminară are în vedere cea de a treia condiție.
      
      74.      Este adevărat că, în principiu, revine instanței de trimitere sarcina de a verifica dacă într‑adevăr există o legătură directă
         de cauzalitate între încălcarea dreptului Uniunii de către stat și prejudiciul suferit de particulari(38). Pe de o parte, pentru a oferi instanței un răspuns util, Curtea poate totuși să îi furnizeze indicațiile pe care le consideră
         necesare(39). Pe de altă parte, în prezenta cauză sunt avute în vedere chestiuni de drept și mai puțin chestiuni de fapt. Este necesar
         să se clarifice dacă într‑adevăr condiția legăturii directe de cauzalitate trebuie interpretată atât de restrictiv încât să
         se aplice, astfel cum a subliniat mai ales guvernul danez, doar în raporturile cu contribuabilul, nu și în raporturile cu
         persoana asupra căreia contribuabilul a repercutat acciza percepută cu încălcarea dreptului Uniunii.
      
      75.      Trebuie reținut mai întâi că în prezenta cauză nu există îndoieli cu privire la cauzalitate ca atare. În cazul în care acciza nu ar fi fost percepută, reclamantele din acțiunea principală nu ar fi suferit prejudiciul
         invocat, constând în cuantumul taxei care a fost repercutată asupra acestora de societățile petroliere.
      
      76.      În ceea ce privește caracterul direct al cauzalității, acesta nu trebuie interpretat într‑un sens absolut, fiind suficient, potrivit jurisprudenței, „un mod suficient
         de direct”(40). Această precizare a fost adusă(41) de Curte cu trimitere la jurisprudența sa privind răspunderea extracontractuală a Uniunii, căreia i se aplică, în esență,
         aceleași trei condiții aplicabile răspunderii statelor membre pentru încălcări ale dreptului Uniunii(42). Din această jurisprudență rezultă de asemenea că rolul criteriului „un mod suficient de direct” este de a asigura că nu
         se datorează despăgubiri pentru orice consecință negativă, oricât ar fi aceasta de îndepărtată(43). În cazul în care nu se dorește extinderea fără măsură a noțiunii „direct” prin asocierea sa cu termenul „suficient”, s‑ar
         putea utiliza mai simplu sintagma „legătură de cauzalitate strânsă”. Sintagma „legătură directă de cauzalitate” este utilizată
         însă atât de des în jurisprudență, încât vom opta pentru utilizarea sa – în sensul mai larg – în cadrul observațiilor care
         urmează.
      
      77.      Guvernul danez precizează, făcând trimitere la principiile dreptului danez privind răspunderea, că doar „partea afectată în
         mod direct” are un drept la repararea prejudiciului, iar persoana asupra căreia a fost repercutată taxa percepută fără a fi
         datorată nu poate fi încadrată în această categorie. Dimpotrivă, acest prejudiciu depinde de o serie întreagă de alte împrejurări,
         cum ar fi politica de preț a contribuabilului sau propria sa politică de preț, utilizarea concretă a produselor supuse impozitării
         și situația concurențială. În plus, cercul celor care, la final, au fost afectați din punct de vedere economic este imprevizibil
         și nedeterminat.
      
      78.      Un asemenea criteriu al „părții afectate în mod direct” nu are niciun temei în dreptul Uniunii. Dimpotrivă, potrivit unei
         jurisprudențe constante, sunt suficiente cele trei condiții menționate mai sus, la punctul 73, printre care se numără și cea
         a „legăturii de cauzalitate suficient de directe”, pentru ca dreptul Uniunii să recunoască particularilor un drept la repararea
         prejudiciului(44). Recent, Curtea a reținut în mod expres faptul că statele membre nu au dreptul să impună condiții suplimentare în această
         privință(45). 
      
      79.      Criteriul reținut de guvernul danez reprezintă, în definitiv, o condiție suplimentară, plecându‑se totodată de la o interpretare
         mai strictă a termenului de cauzalitate. Într‑adevăr, dreptul la repararea prejudiciului recunoscut în dreptul Uniunii este
         refuzat sistematic, fără o verificare de la caz la caz, acelora care suportă consecințele economice ale taxei percepute cu
         încălcarea dreptului Uniunii și care au suferit, așadar, în mod evident un prejudiciu. Eficiența deplină a dreptului Uniunii
         și protecția efectivă a drepturilor recunoscute de dreptul Uniunii, care trebuie asigurată de acest drept la repararea prejudiciului(46), ar fi afectată în mod semnificativ în cazul unei astfel de reduceri nediferențiate a cercului posibililor beneficiari ai
         acestui drept.
      
      80.      În plus, trebuie reținut că prejudiciul suferit de utilizatorul final nu poate fi privit în niciun caz drept o consecință
         îndepărtată a perceperii taxei. Astfel cum s‑a menționat deja în legătură cu prima întrebare preliminară, se poate spune că
         este aproape caracteristic taxelor indirecte ca nu contribuabilul să suporte consecințele economice ale acestora, ci utilizatorul
         final, motiv pentru care acesta este cel care, în final, suferă un prejudiciu. În esență, același prejudiciu este transmis
         mai departe în cadrul circuitului economic. Valoarea sa rămâne neschimbată, fiind, așadar ,pentru stat previzibil și calculabil.
         Doar faptul că era posibil pentru contribuabil să renunțe la repercutarea taxei prin intermediul prețului, iar partea afectată
         în mod real, la rândul său, nu a repercutat mai departe taxa, nici nu face ca raportul cauzal dintre perceperea taxei și prejudiciu
         să fie întrerupt, nici nu privează acest raport cauzal în mod automat de caracterul său suficient de direct, astfel cum este
         definit acesta în jurisprudență.
      
      81.      Faptul că cercul celor cărora li s‑ar putea recunoaște un drept la repararea prejudiciului este eventual – cel puțin la început
         – nedeterminat nu pune sub semnul întrebării posibilitatea raportului cauzal direct. Într‑adevăr, faptul că cercul beneficiarilor
         despăgubirii poate fi format dintr‑un număr nedeterminat de persoane nu poate avea drept efect excluderea dreptului la repararea
         prejudiciului recunoscut de dreptul Uniunii(47). În plus, este posibil ca cercul părților afectate în mod real să fie, la început, mai puțin cunoscut decât cel al contribuabililor
         și, cu toate acestea, să poată fi definit, în egală măsură, tot de la început. Sunt avute în vedere persoanele asupra cărora
         este repercutată taxa și care, la rândul lor, nu o pot repercuta mai departe. 
      
      82.      Chiar și o analiză a unui alt domeniu al materiei răspunderii reglementate în dreptul Uniunii ne confirmă că acesta nu cunoaște
         o limitare la „partea afectată în mod direct” în sensul menționat de dreptul danez. În Hotărârea Manfredi(48), Curtea a reținut, cu privire la interzicerea în dreptul Uniunii a înțelegerilor, faptul că oricine poate solicita repararea
         prejudiciului care i‑a fost cauzat dacă între acesta și înțelegerea interzisă există un raport de cauzalitate.
      
      83.      Prin urmare, în cazul în care un stat membru a perceput o acciză cu încălcarea dreptului Uniunii, iar contribuabilul a repercutat
         această acciză asupra clientului său, un drept la repararea prejudiciului al clientului împotriva statului nu poate fi respins
         cu motivarea că între perceperea taxei și prejudiciul cauzat clientului nu există a priori o legătură directă de cauzalitate.
      
      V –    Concluzie
      84.      Propunem, așadar, ca la întrebările adresate de Vestre Landsret să se răspundă după cum urmează:
      
      „1)      Ține de competența dreptului intern și, eventual, a instanțelor naționale de a determina dacă persoana asupra căreia contribuabilul
         a repercutat o taxă națională percepută de un stat membru cu încălcarea dreptului Uniunii poate solicita direct de la stat
         sau, în principiu, doar de la contribuabil restituirea taxei sau dacă are în această privință un drept de a alege, fiind totuși
         necesar să se respecte principiile echivalenței și efectivității.
      
      2)      În cazul în care un stat membru a perceput o acciză cu încălcarea dreptului Uniunii, iar contribuabilul a repercutat această
         acciză asupra clientului său, dreptul la repararea prejudiciului al clientului împotriva statului nu poate fi respins cu motivarea
         că între perceperea taxei și prejudiciul cauzat clientului nu există a priori o legătură directă de cauzalitate.”
      
      1 –	Limba originală: germana.
      
      2 –	JO L 76, p. 1, Ediție specială, 09/vol. 1, p. 129.
      
      3 –	JO L 316, p. 12.
      
      4 –	Hotărârea din 10 iunie 1999 (C‑346/97, Rec., p. I‑3419).
      
      5 –	Parlamentul danez.
      
      6 –	A se vedea în acest sens mai întâi Hotărârea din 27 februarie 1980, Just (68/79, Rec., p. 501, punctele 25-27), Hotărârea
         din 27 martie 1980, Denkavit italiana (61/79, Rec., p. 1205, punctele 22-27), și Hotărârea din 9 noiembrie 1983, San Giorgio
         (199/82, Rec., p. 3595, punctul 12), ulterior, în mod expres, printre altele, Hotărârea din 14 ianuarie 1997, Comateb și alții
         (C‑192/95-C‑218/95, Rec., p. I‑165, punctul 20), Hotărârea din 8 martie 2001, Metallgesellschaft și alții (C‑397/98 și C‑410/98,
         Rec., p. I‑1727, punctul 84), Hotărârea din 12 decembrie 2006, Test Claimants in the FII Group Litigation (C‑446/04, Rec.,
         p. I‑11753, punctul 202), și Hotărârea din 28 ianuarie 2010, Direct Parcel Distribution Belgium (C‑264/08, nepublicată încă
         în Repertoriu, punctul 45). A se vedea, de actualitate în legătură cu această temă, chiar dacă se referă și la alte aspecte,
         Concluziile avocatului general Cruz Villalón prezentate la 7 decembrie 2010 în cauza Lady & Kid și alții (C‑398/09, nepublicată
         încă în Repertoriu) și punctul 53 și urm. din Concluziile avocatului general Mengozzi prezentate la 22 decembrie 2010 în cauza
         Accor (C‑310/09, nepublicată încă în Repertoriu).
      
      7 –	Hotărârile San Giorgio (citată la nota de subsol 6, punctul 12), Comateb și alții (citată la nota de subsol 6, punctul
         20), Metallgesellschaft și alții (citată la nota de subsol 6, punctul 84), Test Claimants in the FII Group Litigation (citată
         la nota de subsol 6, punctul 202) și Direct Parcel Distribution Belgium (citată la nota de subsol 6, punctul 45).
      
      8 –	A se vedea hotărârile citate la nota de subsol 6, care privesc, toate, cazul în care contribuabilul însuși solicită restituirea,
         precum și Hotărârea din 29 iunie 1988, Deville (240/87, Rec., p. 3513, punctul 11), și Hotărârea din 2 octombrie 2003, Weber’s
         Wine World și alții (C‑147/01, Rec, p. I‑11365, punctele 93-95).
      
      9 –	Hotărârea Just (citată la nota de subsol 6, punctul 26), Hotărârea din 21 septembrie 2000, Michaïlidis (C‑441/98 și C‑442/98,
         Rec., p. I‑7145, punctul 33), și Hotărârea Weber’s Wine World și alții (citată la nota de subsol 8, punctele 94 și 102). În
         Concluziile sale prezentate în cauza Lady & Kid și alții, citate la nota de subsol 6, avocatul general Cruz Villalón subliniază
         în mod întemeiat, la punctele 34 și 44, faptul că, în acest caz, Curtea și‑a însușit o excepție emanată din dreptul național
         și pledează ca, în afară de situația repercutării, să se admită și alte excepții (punctul 35 și urm.).
      
      10 –	Citată la nota de subsol 6, punctul 24.
      
      11 –	Hotărârea Comateb și alții (citată la nota de subsol 6, punctul 22; sublinierea noastră).
      
      12 –	În acest sens, a se vedea punctul 35 din Concluziile avocatului general Jacobs prezentate la 17 martie 2005 în cauza Banca
         popolare di Cremona (C‑475/03, Rec., p. I‑9373).
      
      13 –	Hotărârea din 25 februarie 1988, Bianco și Girard (331/85, 376/85 și 378/85, Rec., p. 1099, punctele 17 și 20), Hotărârea
         Comateb și alții (citată la nota de subsol 6, punctele 25-27) și Hotărârea Weber’s Wine World și alții (citată la nota de
         subsol 8, punctul 96 și urm.).
      
      14 –	Hotărârea Comateb și alții (citată la nota de subsol 6, punctul 24).
      
      15 –	Curtea reține aici, în special, prejudiciul patrimonial cauzat contribuabilului prin aceea că o taxă, care din punct de
         vedere al dreptului Uniunii nu poate fi criticată, a fost percepută prea devreme, încălcarea dreptului Uniunii constând, așadar,
         doar în această exigibilitate stabilită prematur. În acest caz, recunoașterea dobânzilor reprezintă restituirea sumelor plătite
         fără temei legal. A se vedea Hotărârile Metallgesellschaft și alții (citată la nota de subsol 6, punctele 87-89) și Test Claimants
         in the FII Group Litigation (citată la nota de subsol 6, punctul 205) și Hotărârea din 13 martie 2007, Test Claimants in the
         Thin Cap Group Litigation (C‑524/04, Rep., p. I‑2107, punctul 112), precum și Ordonanța din 23 aprilie 2008, Test Claimants
         in the CFC and Dividend Group Litigation (C‑201/05, Rep., p. I‑2875, punctul 114).
      
      16 –	Hotărârile Test Claimants in the FII Group Litigation (citată la nota de subsol 6, punctul 207) și Test Claimants in the
         Thin Cap Group Litigation (citată la nota de subsol 15, punctul 113), precum și Ordonanța Test Claimants in the CFC and Dividend
         Group Litigation (citată la nota de subsol 15, punctul 115). 
      
      17 –	Potrivit acesteia, nici scutirile sau alte avantaje fiscale la care o societate comercială rezidentă a renunțat pentru
         a putea compensa în întregime un impozit perceput fără a fi datorat cu o altă datorie fiscală și nici cheltuielile suportate
         de societățile aparținând acestui grup de societăți cu ocazia adaptării la reglementările naționale în discuție nu pot fi
         compensate printr‑o acțiune în despăgubire întemeiată pe dreptul Uniunii (a se vedea jurisprudența citată la nota de subsol
         16).
      
      18 –	A se vedea în acest sens Hotărârea Test Claimants in the FII Group Litigation (citată la nota de subsol 6, punctele 207-209).
      
      19 –	Hotărârile Just (citată la nota de subsol 6, punctul 26), Michaïlidis (citată la nota de subsol 9, punctul 33) și Weber’s
         Wine World și alții (citată la nota de subsol 8, punctul 94).
      
      20 –	Hotărârile Comateb și alții (citată la nota de subsol 6, punctul 29 și urm.), Michaïlidis (citată la nota de subsol 9,
         punctul 34 și urm.) și Weber’s Wine World și alții (citată la nota de subsol 8, punctele 95 și 98 și urm.).
      
      21 –	A se vedea Hotărârea Weber’s Wine World și alții (citată la nota de subsol 8, punctul 101 și urm.).
      
      22 –	A se vedea în acest sens punctul 43 de mai sus.
      
      23 –	Hotărârile Bianco și Girard (citată la nota de subsol 13, punctele 17 și 20), Comateb și alții (citată la nota de subsol
         6, punctele 25-27) și Weber’s Wine World și alții (citată la nota de subsol 8, punctul 96 și urm.).
      
      24 –	Hotărârea din 6 octombrie 2005, MyTravel (C‑291/03, Rec., p. I‑8477, punctul 17), și Hotărârea din 15 martie 2007, Reemtsma
         Cigarettenfabriken (C‑35/05, Rep., p. I‑2425, punctul 37).
      
      25 –	Hotărârile Weber’s Wine World și alții (citată la nota de subsol 8, punctul 103), MyTravel (citată la nota de subsol 24,
         punctul 17), Reemtsma Cigarettenfabriken (citată la nota de subsol 24, punctul 37) și Direct Parcel Distribution Belgium (citată
         la nota de subsol 6, punctul 46).
      
      26 –	Hotărârile Just (citată la nota de subsol 6, punctul 25), Metallgesellschaft și alții (citată la nota de subsol 6, punctul
         85), Weber’s Wine World și alții (citată la nota de subsol 8, punctul 103), Test Claimants in the FII Group Litigation (citată
         la nota de subsol 6, punctul 203) și Direct Parcel Distribution Belgium (citată la nota de subsol 6, punctul 46).
      
      27 –	Hotărârile Denkavit italiana (citată la nota de subsol 6, punctul 22), San Giorgio (citată la nota de subsol 6, punctul
         12) și Metallgesellschaft și alții (citată la nota de subsol 6, punctul 86); a se vedea de asemenea, în legătură cu răspunderea
         extracontractuală a statelor membre pentru încălcări ale dreptului Uniunii, Hotărârea din 19 noiembrie 1991, Francovich și
         alții (C‑6/90 și C‑9/90, Rec., p. I‑5357, punctele 42 și 43), Hotărârea din 10 iulie 1997, Palmisani (C‑261/95, Rec., p. I‑4025,
         punctul 27), Hotărârea din 17 aprilie 2007, AGM‑COS.MET (C‑470/03, Rep., p. I‑2749, punctul 86), și Hotărârea din 24 martie
         2009, Danske Slagterier (C‑445/06, Rep., p. I‑2119, punctul 31).
      
      28 –	Hotărârea Reemtsma Cigarettenfabriken (citată la nota de subsol 24, punctul 41).
      
      29 –	A se vedea în acest sens Hotărârea Claimants in the FII Group Litigation (citată la nota de subsol 6, punctele 207-209).
      
      30 –	A se vedea în acest sens Hotărârea Reemtsma Cigarettenfabriken (citată la nota de subsol 24, punctul 41); a se vedea de
         asemenea articolul 19 alineatul (1) al doilea paragraf TUE.
      
      31 –	A se vedea jurisprudența citată la nota de subsol 24.
      
      32 –	Citată la nota de subsol 6, punctul 22.
      
      33 –	A se vedea Hotărârea Just (citată la nota de subsol 6, punctul 23 și urm.), Hotărârea din 17 noiembrie 1998, Aprile (C‑228/96,
         Rec., p. I‑7141, punctul 17), și Hotărârea din 17 iunie 2004, Recheio – Cash & Carry (C‑30/02, Rec., p. I‑6051, punctul 16).
      
      34 –	În schimb, principiul echivalenței nu ar avea ca efect încălcarea dispoziției naționale, ci tocmai aplicarea acesteia cazurilor
         de percepere a taxelor cu încălcarea dreptului Uniunii.
      
      35 –	Citată la nota de subsol 24, punctul 37 și urm.
      
      36 –	Hotărârea Francovich și alții (citată la nota de subsol 27, punctul 35), Hotărârea din 5 martie 1996, Brasserie du pêcheur
         și Factortame (C‑46/93 și C‑48/93, Rec., p. I‑1029, punctul 31), Hotărârea Danske Slagterier (citată la nota de subsol 27,
         punctul 27), Hotărârea din 26 ianuarie 2010, Transportes Urbanos y Servicios Generales (C‑118/08, nepublicată încă în Repertoriu,
         punctul 29), Hotărârea din 25 noiembrie 2010, Fuß (C‑429/09, nepublicată încă în Repertoriu, punctul 45), și Hotărârea din
         9 decembrie 2010, Combinatie Spijker Infrabouw‑De Jonge Konstruktie și alții (C‑568/08, nepublicată încă în Repertoriu, punctul
         87).
      
      37 –	Hotărârea Brasserie du pêcheur și Factortame (citată la nota de subsol 36, punctul 51), Hotărârea Danske Slagterier (citată
         la nota de subsol 27, punctul 20) și Hotărârea Transportes Urbanos y Servicios Generales (citată la nota de subsol 36, punctul
         30).
      
      38 –	Hotărârea Brasserie du pêcheur și Factortame (citată la nota de subsol 36, punctul 65), Hotărârea din 15 iunie 1999, Rechberger
         și alții (C‑140/97, Rec., p. I‑3499, punctul 72), Hotărârea AGM‑COS.MET (citată la nota de subsol 27, punctul 83) și Hotărârea
         Fuß (citată la nota de subsol 36, punctele 48 și 59).
      
      39 –	Hotărârea din 18 ianuarie 2001, Stockholm Lindöpark (C‑150/99, Rec., p. I‑493, punctul 38), și Hotărârea din 18 iunie 2009,
         Stadeco (C‑566/07, Rep., p. I‑5295, punctul 43).
      
      40 –	Hotărârile Test Claimants in the FII Group Litigation (citată la nota de subsol 6, punctul 218) și Test Claimants in the
         Thin Cap Group Litigation (citată la nota de subsol 15, punctul 122).
      
      41 –	Hotărârea din 4 octombrie 1979, Dumortier și alții/Consiliul (64/76, 113/76, 167/78, 239/78, 27/79, 28/79 și 45/79, Rec.,
         p. 3091, punctul 21).
      
      42 –	Hotărârea Brasserie du pêcheur și Factortame (citată la nota de subsol 36, punctul 53).
      
      43 –	Hotărârea Dumortier și alții/Consiliul (citată la nota de subsol 41, punctul 21).
      
      44 –	Hotărârile Francovich și alții (citată la nota de subsol 27, punctul 41), AGM‑COS.MET (citată la nota de subsol 27, punctul
         85) și Fuß (citată la nota de subsol 36, punctul 65).
      
      45 –	Hotărârea Fuß (citată la nota de subsol 36, punctul 66).
      
      46 –	A se vedea în acest sens Hotărârea Francovich și alții (citată la nota de subsol 27, punctul 33), Hotărârea Brasserie du
         pêcheur și Factortame (citată la nota de subsol 36, punctul 52) și Hotărârea din 30 septembrie 2003, Köbler (C‑224/01, Rec.,
         p. I‑10239, punctul 33).
      
      47 –	A se vedea în acest sens Hotărârea Brasserie du pêcheur și Factortame (citată la nota de subsol 36, punctul 71).
      
      48 –	Hotărârea din 13 iulie 2006, Manfredi și alții (C‑295/04-C‑298/04, Rec., p. I‑6619, punctul 61).