CELEX: 62009CC0052
Language: cs
Date: 2010-09-02 00:00:00
Title: Stanovisko generálního advokáta - Mazák - 2 září 2010.#Konkurrensverket proti TeliaSonera Sverige AB.#Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce: Stockholms tingsrätt - Švédsko.#Řízení o předběžné otázce - Článek 102 SFEU - Zneužití dominantního postavení - Ceny používané telekomunikačním operátorem - Vstupní produkty ADSL - Poskytování širokopásmového připojení koncovým uživatelům - Stlačování marží soutěžitelů nebo ,tarifní nůžkový‘ efekt.#Věc C-52/09.

STANOVISKO GENERÁLNÍHO ADVOKÁTA
      JÁNA MAZÁKA
      přednesené dne 2. září 2010(1)
      
      Věc C‑52/09
      Konkurrensverket
      proti
      TeliaSonera AB
      [Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Stockholms tingsrätt (Švédsko)]
      „Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce – Hospodářská soutěž – Článek 102 SFEU (dříve článek 82 ES) – Stlačování marží – Právní povinnost nabízet vstupní produkt – Nezbytnost vstupního produktu“1.        V projednávané žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce předložil Stockholms tingsrätt (Okresní soud ve Stockholmu) (Švédsko)
         Soudnímu dvoru sérii deseti otázek ohledně výkladu článku 102 SFEU (dříve článku 82 ES) týkající se údajného zneužití dominantního
         postavení ve formě stlačování marží(2). Tato žádost byla předložena v rámci řízení mezi švédským telekomunikačním operátorem TeliaSonera Sverige AB (dále jen „TeliaSonera“)
         a Konkurrensverket (švédský orgán pro hospodářskou soutěž, dále jen „OHS“). Dne 21. prosince 2004 požádal OHS předkládající
         soud, aby nařídil TeliaSonera zaplatit správní pokutu ve výši 144 milionů SEK (nyní přibližně 15,1 milionů eur) za porušení
         vnitrostátního práva hospodářské soutěže, jakož i článku 102 SFEU.
      
      I –    Skutkový stav a předběžné otázky
      2.        Projednávaná věc se týká technologické změny, k níž došlo ke konci 90. let minulého století a na začátku tohoto desetiletí,
         kdy mnoho uživatelů internetových služeb ve Švédsku začalo přecházet z vytáčeného internetového připojení na různé druhy širokopásmového
         připojení (s podstatně rychlejším přenosem). Běžné formy širokopásmového připojení v dané době zahrnovaly připojení ADSL (Asymmetric
         Digital Subscriber Line) přes pevnou telefonní linku a připojení prostřednictvím kabelové televizní sítě nebo místní sítě
         (LAN).
      
      3.        TeliaSonera, původně Telia AB, byla po dlouhou dobu vlastníkem metalické přístupové sítě, jež v zásadě mohla dosáhnout do
         všech švédských domácností. Je historickým operátorem pevné telefonní sítě a měla dříve postavení státního monopolu ve vztahu
         k právu určit, jaké zařízení se použije v její pevné síti. Kromě poskytování širokopásmových služeb na trhu koncových uživatelů
         (navazující nebo maloobchodní trh) TeliaSonera nabízela přístup do své metalické přístupové sítě (tedy k té části telefonní
         sítě, jež spojovala jednotlivé domácnosti s nejbližší místní telekomunikační ústřednou) dalším operátorům (předcházející nebo
         velkoobchodní trh), kteří rovněž působili na trhu koncových uživatelů. Přístup byl nabízen dvěma způsoby. TeliaSonera nabízela
         takzvaný LLUB přístup (local loop un-bundling – zpřístupnění účastnického vedení), kdy operátor mohl za úplatu získat buď
         plný nebo sdílený přístup do metalické přístupové sítě TeliaSonera v souladu s požadavky nařízení (ES) č. 2887/2000(3). Údajné zneužití dominantního postavení se však netýká LLUB přístupu upraveného uvedeným nařízením, nýbrž přístupu k pevné
         síti, který TeliaSonera nabízela svým konkurentům, prostřednictvím konkrétního vstupního produktu pro ADSL spojení (jako je
         Skanova Bredband ADSL).
      
      4.        OHS tvrdí, že TeliaSonera zneužívala svého dominantního postavení na velkoobchodním trhu tím, že uplatňovala marži mezi velkoobchodní
         cenou za vstupní produkty ADSL a maloobchodní cenou za služby ADSL, jež nabízela spotřebitelům, která by nepostačovala k pokrytí
         přírůstkových nákladů TeliaSonera na maloobchodním trhu. S ohledem na způsob, jakým je strukturována žaloba OHS, zkoumá se
         období od dubna 2000 do 1. ledna 2001 pouze ve vztahu k článku 19 zákona o hospodářské soutěži [Konkurrenslagen (1993:20)].
         Nicméně pro následné období až do ledna 2003 je relevantní jak zákon o hospodářské soutěži, tak článek 102 SFEU. Společnost
         Tele2 Sverige Aktiebolag (dale jen „Tele2“) požádala o vstup do řízení jako vedlejší účastník na podporu OHS(4). Z předkládacího rozhodnutí vyplývá, že účastníci původního řízení se neshodnou na řadě významných a z mého pohledu zásadních
         skutečnostech (jako je definice relevantního trhu, na kterém má TeliaSonera dominantní postavení nebo dokonce samotná existence
         takového postavení). S ohledem na vnitrostátní procesní předpisy však předkládající soud tvrdí, že je již v této fázi nezbytné
         předložit Soudnímu dvoru předběžné otázky. Zejména musí být v projednávaném případě provedeno hodnocení důkazů a právní posouzení
         ve věci v původním řízení ve stejné době jako porada o rozsudku po hlavním jednání.
      
      5.        Předkládající soud se domnívá, že i pokud by bylo rozhodnuto, že nedošlo k ovlivnění obchodu v EU nebo že ke zneužití došlo
         jen v období od dubna 2000 do 1. ledna 2001, je přesto nutné předložit žádost o rozhodnutí o předběžné otázce. Za těchto okolností
         se předkládající soud rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžné otázky:
      
      „(1)      Za jakých podmínek dochází k porušení článku [102 SFEU] z důvodu rozdílu mezi cenou účtovanou vertikálně integrovaným dominantním
         podnikem při prodeji vstupních produktů ADSL soutěžitelům na velkoobchodním trhu a cenou účtovanou stejným podnikem na trhu
         koncových uživatelů?
      
      (2)      Jsou v tomto ohledu relevantní pouze ceny účtované dominantním podnikem jeho koncovým zákazníkům, nebo je třeba při posouzení
         první otázky rovněž zohlednit ceny uplatňované soutěžiteli na trhu koncových uživatelů?
      
      (3)      Je odpověď na první otázku dotčena tím, že dominantní podnik nemá žádnou právní povinnost k dodávkám na velkoobchodním trhu,
         ale že se tak rozhodl ze svého vlastního podnětu?
      
      (4)      Aby praktiky popsané v první otázce představovaly zneužití, musí mít protisoutěžní účinky, a pokud ano, jak mají být takové
         účinky určeny?
      
      (5)      Je odpověď na první otázku dotčena mírou tržní síly dominantního podniku?
      (6)      Aby praktiky popsané v první otázce představovaly zneužití, je nezbytné, aby měl podnik uplatňující tyto praktiky dominantní
         postavení jak na velkoobchodním, tak na maloobchodním trhu?
      
      (7)      Aby praktiky popsané v první otázce představovaly zneužití, musí být produkt [...] dodávaný dominantním podnikem na velkoobchodním
         trhu nezbytný pro soutěžitele?
      
      (8)      Je odpověď na první otázku dotčena tím, zda se jedná o dodávku novému zákazníkovi?
      (9)      Aby praktiky popsané v první otázce představovaly zneužití, je nutné, aby se dalo očekávat, že dominantní podnik bude schopen
         nahradit své ztráty?
      
      (10)      Je odpověď na první otázku dotčena tím, zda dochází ke změně technologie na trhu, jež vyžaduje vysoké investice, například
         s ohledem na přiměřené náklady na zavedení a případnou nutnost prodávat se ztrátou během zaváděcí fáze?“
      
      6.        OHS, TeliaSonera, Tele2, finská a polská vláda a Evropská komise předložily písemná vyjádření. Na jednání dne 18. března 2010
         se stejní účastníci řízení, s výjimkou finské a polské vlády, vyjádřili ústně.
      
      II – Posouzení
      7.        Jak se uvádí v bodě 4 výše, předkládající soud vysvětlil, že z důvodu vnitrostátních procesních pravidel se musí předložené
         otázky soustředit pouze na zásady práva hospodářské soutěže. S ohledem na povahu položených otázek se následující úvahy rovněž
         nezbytně omezí na zásadní otázky. Bude věcí vnitrostátního soudu, aby zjistil skutkový stav a použil na něj právní předpisy.
         V této fázi stačí uvést, že plná odpověď na první otázku předkládajícího soudu dle mého názoru  vyplyne z odpovědí na zbývajících
         devět otázek. Jak dále vysvětlím, jsem především toho názoru, že z předkládacího rozhodnutí vyplývá, že – pro účely vyřešení
         sporu v původním řízení – má hlavní význam první otázka spolu se třetí a sedmou otázkou, a proto se zaměřím na tyto otázky.
         Je to odůvodněno zejména tím, že odpovědi na další otázky jsou již do značné míry pokryty nebo mohou být odvozeny z existující
         judikatury Evropského společenství (a nyní Evropské unie (EU).
      
      První otázka – podmínky existence zneužívajícího stlačování marží – třetí otázka – neexistence právní povinnosti dodávat –
         a sedmá otázka – nezbytnost produktu
      
      8.        Je ustálenou judikaturou, že „pojem zneužití je pojmem objektivním, který se vztahuje na chování podniku v dominantním postavení,
         které může ovlivnit strukturu trhu, na němž je – právě v důsledku přítomnosti tohoto podniku – stupeň hospodářské soutěže
         již oslabený, a jehož účinkem je bránění, za použití prostředků odlišných od těch, jež jsou používány při běžné soutěži výrobků
         nebo služeb na základě plnění hospodářských subjektů, zachování stupně hospodářské soutěže, který ještě na trhu existuje,
         anebo rozvoji této hospodářské soutěže“(5).
      
      9.        Krom toho „konstatování existence dominantního postavení samo o sobě neznamená žádnou výtku vůči dotyčnému podniku, ale znamená
         pouze, že tento podnik má bez ohledu na příčiny takového dominantního postavení zvláštní odpovědnost za to, že jeho chování
         nebude na újmu účinné a nenarušené hospodářské soutěži na společném trhu“(6). Skutečný rozsah této zvláštní odpovědnosti musí být posuzován ve světle konkrétních okolností každého případu(7). Praxe, kterou by za běžných podmínek hospodářské soutěže nebylo nutno vytýkat, může být zneužívající, je-li uplatňována
         podnikem s dominantním postavením na trhu(8). Podnik s dominantním postavením na trhu je například oprávněn chránit vlastní obchodní zájmy, jsou-li ohroženy, a smí také
         v přiměřeném rozsahu činit úkony, které považuje za vhodné, aby chránil uvedené zájmy(9). Může užívat prostředky běžné soutěže výrobků nebo služeb ve smyslu hospodářské soutěže založené na výkonnosti; avšak zneužívajícím
         ve smyslu článku 102 SFEU je obchodní chování, které se odchyluje od běžného chování na trhu a je způsobilé oslabit ještě
         existující hospodářskou soutěž(10). Veškerá cenová hospodářská soutěž totiž nemůže být považována za legitimní(11). Konečně skutečností zůstává, že judikatura EU v zásadě umožňuje podnikům v dominantním postavení prokázat, že jejich chování
         je objektivně odůvodněné(12).
      
      10.      Pokud jde o otázku stlačování marží, podle Komise, OHS a Tele2 se o něj v zásadě jedná tehdy, jestliže podnik dominantní na
         předcházejícím trhu je rovněž činný na navazujícím trhu a používá na obou těchto trzích takové ceny, že rozdíl mezi cenami
         na navazujícím a předcházejícím trhu nepostačuje k tomu, aby pokryl přírůstkové náklady nesené dominantním podnikem za dodávky
         produktů na navazujícím trhu.
      
      11.      Podle mého názoru má společnost TeliaSonera pravdu, když tvrdí, že stlačování marží je zneužívající jen tehdy, když má dominantní
         podnik právní povinnost nabídnout dotčený vstupní produkt nebo když je tento vstupní produkt nezbytný. Pokud není vstupní
         produkt dominantního podniku nezbytný, například pokud jsou k dispozici náhradní produkty, nemůže být předmětem zneužívajícího
         stlačování marží, protože soutěžitelé nemají potřebu ho získat, nebo v každém případě ho získat za cenu stanovenou dominantním
         podnikem(13).
      
      12.      S ohledem na mé stanovisko a rozsudek Tribunálu (dříve Soud) ve věci Deutsche Telekom v. Komise(14), je jasné, že o stlačování marží se jedná, jestliže je rozdíl mezi maloobchodními cenami dominantního podniku a velkoobchodními
         cenami, které účtuje svým soutěžitelům za srovnatelné produkty buď negativní, nebo nepostačuje k pokrytí zvláštních nákladů
         na produkty dominantního podniku za poskytování jeho produktů účastníkům na navazujícím maloobchodním trhu. Zneužívající povaha
         takového chování se odvozuje z nespravedlivé povahy cenového rozpětí a ze skutečnosti, že produkty dominantního podniku na
         velkoobchodním trhu jsou nezbytné k tomu, aby umožnily jednomu z jeho soutěžitelů vstoupit s ním do hospodářské soutěže na
         navazujícím trhu služeb přístupu pro účastníky. Takové stlačování marží mezi velkoobchodními a maloobchodními cenami dominantního
         podniku dle mého názoru v zásadě omezuje rozvoj hospodářské soutěže na navazujících trzích.
      
      13.      Předkládající soud vysvětluje, že vzal na vědomí rozsudek Tribunálu ve věci Deutsche Telekom v. Komise. Mezitím jsem dne 22. dubna
         2010 přijal své stanovisko ke kasačnímu opravnému prostředku podanému Deutsche Telekom proti tomuto rozsudku, ve kterém jsem
         navrhl, aby Soudní dvůr zamítl kasační opravný prostředek a tak potvrdil rozsudek Tribunálu. Řízení před Soudním dvorem momentálně
         probíhá(15). Jak to předkládající soud uvádí v projednávaném případě, otázky položené v původním řízení se v několika hmotněprávních
         aspektech liší od otázek ve věci Deutsche Telekom v. Komise. Zejména na rozdíl od Deutsche Telekom neměla společnost TeliaSonera
         právní povinnost nabízet vstupní produkty pro ADSL spojení (dále jen „sporné produkty“). TeliaSonera měla naopak právní povinnosti
         s ohledem na přístup LLUB, což v této věci není předmětem sporu. Navíc z předkládacího rozhodnutí jasně vyplývá, že ceny sporných
         produktů nebyly předmětem žádné cenové regulace ze strany švédského vnitrostátního regulačního orgánu (dále jen „VRO“), ať
         už na velkoobchodním nebo maloobchodním trhu.
      
      14.      V souladu s judikaturou ke zneužití [...] „dojde tehdy, když podnik v dominantním postavení na určitém trhu vyhradí, aniž
         to je objektivně nezbytné, pro sebe nebo pro podnik patřící do stejného seskupení podniků doplňkovou činnost, která by mohla
         být prováděna jiným podnikem jako součást jeho činností na sousedním, ale odděleném trhu [například na navazujícím trhu],
         přičemž hrozí vyloučení veškeré soutěže ze strany takového podniku“(16).
      
      15.      Pokud jde o zneužití dominantního postavení ve formě odmítnutí dodávat produkt, z rozsudku Bronner(17) vyplývá, že k takovému zneužití může dojít, pokud podnik, který je dominantní na jednom (předcházejícím) trhu odmítne dodat
         soutěžiteli na sousedním nebo navazujícím trhu produkty, které jsou nezbytné pro pokračování činnosti soutěžitele, za podmínky,
         že (i) odmítnutí dotčeného plnění může vyloučit veškerou hospodářskou soutěž na trhu ze strany osoby poptávající produkt;
         (ii) toto odmítnutí nemůže být objektivně odůvodněno; a (iii) produkt je nezbytný pro výkon činnosti soutěžitele v tom smyslu,
         že neexistuje žádná reálná možnost vytvořit případné alternativní řešení.
      
      16.      Zvláštní projev odmítnutí obchodovat se totiž dle mého názoru projevuje v případě zneužívajícího stlačování marží (nebo „konstruktivního
         odmítnutí obchodovat“), kdy namísto úplného odmítnutí dodávat základní/nezbytný dotčený vstupní produkt, dominantní podnik
         dodává svým soutěžitelům na navazujícím trhu vstupní produkt za cenu, která těmto soutěžitelům neumožňuje na navazujícím trhu
         účinně konkurovat(18). Judikatura EU stanovila, že účinkem zneužívajícího odmítnutí dodávat je vyloučení soutěže na navazujícím trhu a dle mého
         názoru je právě toto problémem ve věcech stlačování marží. Neexistuje samostatná konkurenční újma způsobená stlačováním marží
         mimo újmu, která by vyplývala z porušení povinnosti obchodovat na velkoobchodní úrovni. Mám za to, že uložení povinnosti obchodovat
         dominantnímu podniku se nijak neliší od uložení povinnosti obchodovat za určité velkoobchodní a maloobchodní ceny (stlačování
         marží). Účtování ceny (stlačení marží), která stejně výkonnému soutěžiteli může bránit v soutěži na navazujícím trhu, proto
         ve skutečnosti působí jako odmítnutí obchodovat a znamená, že by se měl použít stejný analytický rámec a stejné obecné úvahy
         o investičních podnětech dominantního podniku(19) Ve věci v původním řízení OHS tvrdí, že zneužívající stlačování marží existuje jen na základě nedostatečného rozpětí mezi
         velkoobchodními a maloobchodními cenami, bez ohledu na nezbytnost vstupního produktu. Mám za to, že tento přístup je nesprávný
         a nedostatečný. Podle mého názoru lze z obou rozhodnutí týkajících se stlačování marží v telekomunikačním odvětví, které Komise
         přijala na základě článku 102 SFEU (Deutsche Telekom a Telefónica)(20) vyvodit, že stlačování marží a odmítnutí obchodovat sledují stejnou logiku. Komise sice v pozdějším případě zamítla použití
         podmínek rozsudku Bronner při posouzení legality jednání dotčeného operátora z důvodu „zvláštních okolností tohoto případu,
         [které] se od okolností ve věci [Bronner] zásadně liší“ (Telefónica měla zákonnou povinnost poskytnout vstupní produkt a nebyl
         údajně problém v jejích ex ante pobídkách k investicím do infrastruktury, protože její infrastruktura byla velkou měrou výsledkem investic, jež byly vynaloženy
         v situaci, kdy využívala zvláštních nebo výhradních práv, která ji chránila před hospodářskou soutěží), nicméně hodnotila
         relevantní skutečnosti za použití analýzy stejného druhu jako v rozsudku Bronner. Ve skutečnosti je třeba poukázat na to,
         že v obou těchto rozhodnutích Komise byla povinnost obchodovat se soutěžiteli – to znamená poskytnout jim přístup k síti stávajícího
         operátora – již uložena relevantními VRO. Krom toho měla Komise v obou rozhodnutích za to, že nebyly dostupné žádné platné
         alternativy k sítím stávajícího operátora.
      
      17.      Předkládající soud odkazuje na nedávné „Pokyny k prioritám Komise v oblasti prosazování práva“(21), kde je v obecné části s názvem „Odmítnutí dodávek a zmenšování rozpětí“ uvedeno mimo jiné, že „dominantní podnik může namísto
         odmítnutí dodávek účtovat cenu za výrobek na předcházejícím trhu, která v porovnání s cenou účtovanou na navazujícím trhu
         [...] neumožňuje ani stejně výkonnému soutěžiteli trvale obchodovat se ziskem na navazujícím trhu (,zmenšování rozpětí‘(22)) [...] Komise tyto postupy posoudí jako prioritu v oblasti prosazování práva, jestliže se společně vyskytují tyto okolnosti:
         [i] odmítnutí se týká výrobku [...], který je objektivně nutný pro účinnou soutěž na navazujícím trhu, [ii] odmítnutí pravděpodobně
         povede k vyloučení účinné hospodářské soutěže na navazujícím trhu a [iii] odmítnutí pravděpodobně povede k poškození spotřebitelů“.
         Nicméně „v určitých specifických případech může být zřejmé, že uložení povinnosti zajišťovat dodávky nemůže mít zjevně nepříznivé
         účinky na motivaci vlastníka vstupu a/nebo jiných hospodářských subjektů investovat a inovovat na předcházejícím trhu, ať
         už předem či následně. Komise se domnívá, že to je obzvláště pravděpodobné v případě, pokud regulace slučitelná s právem [EU]
         již dominantnímu podniku ukládá povinnost zajišťovat dodávky a je-li zřejmé z úvah, na nichž je tato regulace založena, že
         orgán veřejné správy již provedl nezbytné vyvážení pobídek při uložení této povinnosti zajišťovat dodávky. Tak by tomu mohlo
         být rovněž v případě, kdy se postavení dominantního podniku na předcházejícím trhu vyvíjelo v rámci ochrany zvláštních nebo
         výhradních práv nebo bylo financováno ze státních prostředků. V těchto specifických případech neexistuje důvod, aby se Komise
         odchýlila od svého běžného postupu při prosazování práva, a může prokázat pravděpodobné uzavření trhu narušující hospodářskou
         soutěž, aniž by posuzovala, zda se vyskytují tři okolnosti uvedené [na začátku] tohoto bodu.“
      
      18.      Mám za to, že z rozsudku ve věci Bronner (viz body 14 až 16 výše), z mého stanoviska a rozsudku Tribunálu ve věci Deutsche
         Telekom v. Komise, z rozhodovací praxe Komise a z Pokynů k prioritám Komise v oblasti prosazování práva je možné vyvodit,
         že v těch případech, kdy neexistuje právní povinnost poskytnout vstupní produkt, jako je tomu v projednávaném případě, dominantní
         podnik, který prostřednictvím svého způsobu stanovení cen provádí stlačování marží, zneužívá svého dominantního postavení,
         pokud je tento vstupní produkt nezbytný k tomu, aby umožnil soutěžiteli soutěžit s ním na navazujícím trhu(23). Takový způsob stanovení cen představuje dle mého názoru formu odmítnutí obchodovat(24).
      
      19.      Můj přístup potvrzuje rovněž nedávný rozsudek Cour de cassation (kasační soud) (Francie) ve věci stlačování marží podle článku
         102 SFEU a vnitrostátního práva hospodářské soutěže(25), ve kterém soud jednoznačně rozhodl, že stlačování marží má protisoutěžní účinek, pokud případný soutěžitel, stejně výkonný
         jako vertikálně integrovaný dominantní podnik, může vstoupit na navazující trh jen se ztrátou. Podle tohoto soudu může být
         protisoutěžní účinek předpokládán jen tehdy, když jsou dodávky poskytované dominantním podnikem jeho soutěžitelům nezbytné k tomu, aby s ním mohli soutěžit na navazujícím trhu.
      
      20.      Výše uvedené úvahy mají v této věci obzvláštní význam, protože předkládací rozhodnutí uvádí, že byla dostupná řada alternativních
         technologií, prostřednictvím kterých se koncovým uživatelům poskytují služby širokopásmového připojení. To totiž vysvětluje,
         proč předkládající soud považoval za nezbytné položit zvlášť sedmou otázku. Chci zvláště poznamenat, že skutečnost, že podle
         předkládacího rozhodnutí byly dostupné alternativní technologie spolu s možností kopírování sítě společnosti TeliaSonera jejími
         soutěžiteli(26) (společně nebo jednotlivě) a třetími osobami, naznačuje, že dotčené produkty nemusely představovat nezbytný vstupní produkt
         dle judikatury. V tomto ohledu by se mohlo zdát, že OHS ve svých vyjádřeních uznal, že z dlouhodobého hlediska mohli být soutěžitelé
         TeliaSonera schopni vytvořit si vlastní infrastrukturu nebo koupit jinou formu přístupu. Nicméně je věcí jen samotného předkládajícího
         soudu, aby na základě všech okolností věci v původním řízení a za použití relevantní judikatury na skutkový stav rozhodl,
         zda tomu tak bylo(27).
      
      21.      Proto mám za to, že pokud dominantní podnik neměl právní povinnost slučitelnou s právem EU k poskytování vstupního produktu,
         který není nezbytný, pak dominantnímu podniku v zásadě nelze přičíst zneužití ve formě stlačování marží. Pokud by stlačování
         marží bylo zakázáno pouze na základě abstraktního výpočtu cen a neposuzovala by se nezbytnost vstupního produktu pro hospodářskou
         soutěž na trhu(28), ochota dominantního podniku k investicím by byla omezena nebo by tyto podniky pravděpodobně zvýšily ceny konečným uživatelům,
         aby jim nebylo přičteno stlačování marží. Pokud by dominantní podnik mohl legálně odmítnout poskytovat dotčené produkty, pak
         by mu nemělo být vytýkáno, že poskytuje tyto produkty za podmínek, které jeho soutěžitelé mohou považovat za nevýhodné. Je
         totiž těžké si představit, že by v takovém případě mohlo být údajné nedostatečné rozpětí protisoutěžní(29).
      
      22.      Nyní přejdu k argumentu Komise, podle kterého existuje judikatura, která uvádí, že pokud je přístup ke vstupnímu produktu
         poskytnut dobrovolně, již se nemá jednat o případ odmítnutí obchodovat (ale o případ obchodních podmínek, za jakých byl přístup
         poskytnut). Komise uvádí, že v odpovědi na podobný argument ve věci UnileverBestfoods v. Komise(30), Soudní dvůr konstatoval, že „argument HB týkající se nesprávného uplatnění právních zásad stanovených v rozsudku Bronner
         je zjevně neopodstatněný, neboť sporné rozhodnutí [jak konstatoval Tribunál(31)], každopádně neukládá HB povinnost převést aktivum nebo uzavřít smlouvy s osobami, jež si tato společnost sama nezvolila
         [...] [N]a rozdíl od skutkového stavu věci, v níž byl vydán výše uvedený rozsudek Bronner, mrazicí pulty nepředstavují aktiva,
         jež si HB ponechává pro své vlastní potřeby, nýbrž jejich užívání je dobrovolně přenecháno nezávislým podnikům, které platí
         za jejich užívání úplatu. Tvrzení HB, že jí sporné rozhodnutí ukládá povinnost nejméně stejně tak zavazující, jako by se jednalo
         o vlastníka základního prostředku, je tak zjevně neopodstatněné“.
      
      23.      I když uznávám, že tento rozsudek naznačuje, že je v právu hospodářské soutěže možné rozlišovat mezi situacemi, kdy dominantní
         podnik odmítne obchodovat a situacemi, kdy se ve skutečnosti rozhodne obchodovat, mám za to, že přinejmenším pro účely tohoto
         případu není tento přístup správný. Jak totiž společnost TeliaSonera argumentovala na jednání, případ UnileverBestfoods v. Komise
         by neměl být na projednávaný případ použitelný, protože se zjevně týká jiné záležitosti. Případ UnileverBestfoods v. Komise
         se týkal výhradních doložek při dodávkách mrazicích pultů maloobchodníkům. Jak Tribunál konstatoval v rozsudku v tomto případě,
         který byl potvrzen usnesením Soudního dvora, rozsudek Bronner byl v daném případě irelevantní, protože Komise v rozhodnutí
         neuplatňovala, že mrazicí pulty patřící HB jsou základním zařízením. Krom toho společnost HB nemusela převést aktiva nebo
         uzavřít dohody s osobami, které si nevybrala, aby jednala v souladu s rozhodnutím v této věci. Nicméně v projednávaném případě
         se zabýváme stlačováním marží a jak vyplývá z výše uvedených úvah a zejména z bodů 16 a následovně, případy stlačování marží
         jsou obdobné případům odmítnutí obchodovat a má v nich být použita stejná vnitřní logika. Stlačování marží je totiž formou
         odmítnutí obchodovat. Mám za to, že jakýkoliv jiný výklad rozsudku UnileverBestfoods v. Komise by v projednávaném případě
         vyústil v povinnost obchodovat za konkrétní ceny uložené dominantním podnikům, která by silně oslabila jejich pobídky k investicím
         do infrastruktury a v důsledku toho by vedla k jejich volbě neinvestovat nebo neobchodovat se soutěžiteli na navazujícím trhu,
         aby dominantním podnikům nebylo přičteno stlačování marží navzdory skutečnosti, že přístup k jejich infrastruktuře/vstupnímu
         produktu není nezbytný podle judikatury o odmítnutí obchodovat.  
      
      24.      Nyní přejdu k argumentu vznesenému OHS a Komisí, že situace společnosti TeliaSonera je zvláštní, protože její postavení na
         předcházejícím trhu se údajně vyvinulo pod ochranou zvláštních nebo výhradních práv nebo bylo financováno ze státních zdrojů(32).
      
      25.      Ve věci KPN Telecom(33) generální advokát Poiares Maduro uvedl, že „odmítnutí dominantního podniku poskytnout [plnění] může založit zneužití dominantního
         postavení v případě teprve nedávno deregulovaného odvětví, v rámci něhož získal podnik nezbytné vstupní údaje pro působení
         na odvozeném trhu, jako přímý výsledek jeho předchozího monopolního postavení, a přístup k těmto vstupním údajům není regulován
         zvláštními právními a správními předpisy pro dané odvětví. Za těchto podmínek, pokud má poskytovatel výhodu na sekundárním
         trhu, kterou získal proto, že byl předtím chráněn před hospodářskou soutěží, je potenciálně nepříznivý účinek na investice
         a inovaci, vyplývající z povinnosti poskytnout [plnění], minimální, a pravděpodobně bude převážen zájmem [na podpoře] konkurence.
         Jak uvedl jistý komentátor[(34)], opatření k deregulaci nebo liberalizaci určitých odvětví ‚by mělo malý význam, pokud by se podniky, kterých se to týká
         a z nichž většina je dominantní v oblastech svého působení, mohly volně dále integrovat a zvýhodňovat vlastní činnosti na
         navazujícím trhu‘“. 
      
      26.      Ač souhlasím s argumentem generálního advokáta Poiares Madura, domnívám se, že v průběhu analýzy věci v původním řízení může
         předkládající soud rovněž zohlednit skutečnost, že dotčená základní vlastnická práva ovlivňují pobídky podniku k investicím
         (nejen dotčeného dominantního podniku, ale případně i jiných podniků, včetně žalobce). Krom toho, jak uvedl generální advokát
         Jacobs ve věci Bronner, vlastnická práva jsou uznávána v právních systémech členských států a v některých mají postavení ústavních
         práv. Považuji za významné, že jak Soudní dvůr, tak generální advokát ve věci Bronner zvolili opatrný přístup k odmítnutí
         obchodovat podle článku 102 SFEU a ve značné míře přihlédli k příslušným politickým a sociálním úvahám(35).
      
      27.      Krom toho bylo uvedeno, že není jasné, proč má veřejný zdroj pro financování majetku vést k přísnějšímu právnímu standardu.
         Článek 102 SFEU neumožňuje rozlišovat mezi veřejným a soukromým financováním a článek 345 SFEU (dříve článek 295 ES) rovněž
         brání diskriminaci mezi vlastnickými právy na základě tohoto rozdílu. Nedá se totiž vždy jednoduše říct, že je zdroj financování
         ze své povahy jednoznačně veřejný. Velká část infrastruktury dřívějších státních monopolů byla po privatizaci značně zlepšena,
         takže zdroje financování jsou nyní podstatně smíšené(36). Chtěl bych doplnit, že pro vertikálně integrované podniky může být stará infrastruktura, která vyžaduje údržbu, také zátěží
         a často se jedná o průmysly se značným množstvím technologických inovací, ve kterých musí stávající operátor inovovat, aby
         mohl soutěžit. Chtěl bych poznamenat, že v projednávaném případě předkládající soud zdůraznil, že ve Švédsku v 90. letech
         minulého století a v tomto desetiletí v každém případě neexistoval právní monopol na služby přístupu k internetu a v každém
         případě hospodářská soutěž pro koncové uživatele od počátku devadesátých let vzrostla. 
      
      28.      V každém případě, bez ohledu na výše uvedené úvahy, relevance argumentu, že se postavení dominantního podniku vyvíjelo v rámci
         ochrany zvláštních nebo výhradních práv nebo bylo financováno ze státních prostředků, bude záviset na zvláštnostech daného
         případu. 
      
      29.      Ze všech výše uvedených úvah proto vyplývá, že pokud neexistuje právní povinnost dominantního podniku dodávat dotčené produkty,
         která je slučitelná s právem EU nebo pokud tyto produkty nejsou nezbytné, pak by podniku nemělo v zásadě nemělo být přičítáno
         zneužívající stlačování marží jen na základě nedostatečného rozpětí mezi velkoobchodními a maloobchodními cenami.
      
      30.      I pokud by se Soudní dvůr rozhodl nevyžadovat, aby byl vstupní produkt nezbytný, a přijal by spíše nižší standard protisoutěžního
         dopadu na navazujícím trhu, mám za to, že konstatování zneužívajícího stlačování marží nemůže být založeno pouze na rozpětí
         mezi velkoobchodními a maloobchodními cenami dominantního podniku, bez jakéhokoli prokázání negativního vlivu na soutěž na
         navazujícím trhu. Hlavním účelem článku 102 SFEU je chránit hospodářskou soutěž a zajistit zájmy spotřebitelů spíše než chránit
         postavení konkrétních soutěžitelů(37).
      
      31.      Nicméně je třeba doplnit, že to nic nemění na skutečnosti, že je použitelná obecná judikatura ohledně zneužití dominantního
         postavení a pokud je společnost TeliaSonera dominantním podnikem, má zjevně zvláštní odpovědnost podle článku 102 SFEU zachovat
         účinnou nenarušenou hospodářskou soutěž na relevantních trzích (viz zejména body 8 a 9 výše).
      
      32.      Z mé analýzy ve všech předchozích bodech se v každém případě nemá vyvodit, že ceny vertikálně integrovaného podniku mohou
         být zneužívající jen tehdy, když je dotčený vstupní produkt nezbytný nebo pokud existuje právní povinnost dodat tento vstupní
         produkt. Cena na předcházejícím trhu může být nepřiměřená podle článku 102 písm. a) SFEU(38). Cena na navazujícím trhu může být predátorská(39). Krom toho dominantní podnik může vyloučit své soutěžitele na navazujícím trhu za porušení čl. 102 písm. b) SFEU. Navíc může
         dominantní podnik diskriminovat mezi soutěžiteli a vlastními operacemi na navazujícím trhu podle čl. 102 písm. c) SFEU(40). Žádné z těchto zneužití není v zásadě omezeno na případy, kdy je produkt nebo služba nezbytná(41).
      
      33.      Zbývajícími otázkami, které předložil Stockholms tingsrätt, se budu zabývat s ohledem na výše uvedené úvahy. Odpovědi na tyto
         otázky se dle mého názoru dají z velké míry najít v existující judikatuře EU nebo se z ní dají odvodit.
      
      Otázka 2 – jaké ceny se mají zohlednit?
      34.      Existence zneužívajícího stlačování marží může být teoreticky posouzena na základě minimálně dvou různých kritérií, což je
         kritérium stejně výkonného soutěžitele, které je založeno na vlastních nákladech dominantního podniku a kritérium přiměřeně
         výkonného soutěžitele, které se zakládá na nákladech soutěžitelů(42).
      
      35.      Společnost TeliaSonera v zásadě tvrdí, že plánované náklady a ceny účtované jinými podniky stejně jako další známá posouzení
         za relevantní období mohou být v rámci posouzení zajímavá.
      
      36.      Podle mého názoru Komise, OHS, finská a polská vláda a Tele2 správně tvrdí, že kritérium stejně výkonného soutěžitele je v zásadě
         nejvhodnějším kritériem v rozsahu, v němž se jedná o objektivní kritérium, které nechrání nevýkonné soutěžitele.
      
      37.      Ve svém stanovisku ve věci Deutsche Telekom v. Komise, ve kterém byla obě kritéria podrobně diskutována, jsem totiž měl za
         to, že z judikatury vyplývá, že jsou v zásadě relevantní ceny dominantního podniku(43). Krom toho skutečnost, že by se v projednávaném případě mělo použít kritérium stejně výkonného soutěžitele, byla uznána všemi
         účastníky řízení, včetně společnosti TeliaSonera(44). Navíc existuje mnoho názorů, podle kterých obecně kritérium stejně výkonného soutěžitele představuje vhodné kritérium. Z toho
         vyplývá, že v případech stlačování marží jsou v zásadě relevantní pouze ceny dominantního podniku.
      
      Otázka 4 – je k tomu, aby bylo stlačování marží zneužívající, nezbytný protisoutěžní účinek?
      38.      Podle Komise, OHS, polské a finské vlády a Tele2, z judikatury EU vyplývá, že k tomu, aby jednání představovalo zneužití podle
         článku 102 SFEU, není vyžadován konkrétní protisoutěžní účinek na relevantní trh. Společnost TeliaSonera krom toho odkazuje
         na rozsudek Hoffmann-La Roche v. Komise(45) a tvrdí, že pojem zneužití je zaměřen na jednání, které zabraňuje udržení nebo rozvoji hospodářské soutěže.
      
      39.      V mém stanovisku ve věci Deutsche Telekom v. Komise(46) jsem uvedl, že v případech týkajících se stlačování marží musí Komise, nebo jako v tomto případě OHS, prokázat, že cenové
         praktiky dominantního podniku mají případný protisoutěžní účinek. V rozsudku Deutsche Telekom v. Komise(47) bylo jasné, že Tribunál měl správně za to, že protisoutěžní účinek, jenž byla Komise povinna prokázat, se vztahoval k případným
         narušením rozvoje hospodářské soutěže na dotčeném trhu, která mohlo způsobit uplatňování tarifů žalobkyní. Tribunál tak sice
         nepožadoval, aby Komise prokázala skutečný protisoutěžní účinek, ale právem požadoval důkaz vzniku překážek vstupu na trh
         a tak prokázání případného protisoutěžního účinku.
      
      40.      V tomto ohledu Tribunál v bodě 237 uvedeného rozsudku konstatoval, že vzhledem k tomu, že mezitímní služby Deutsche Telekom
         jsou nezbytné k tomu, aby umožnily soutěžiteli vstoupit s ní do hospodářské soutěže na navazujícím trhu služeb přístupu pro
         účastníky, stlačování marží mezi tarify mezitímních služeb a maloobchodními tarify Deutsche Telekom bude v zásadě narušovat
         rozvoj hospodářské soutěže na navazujících trzích. Tribunál tak podle mého názoru správně zdůraznil skutečnost, že v projednávané
         věci byly mezitímní služby nevyhnutelné a že bez přístupu k nim by soutěžitelé Deutsche Telekom ani nemohli vstoupit na navazující
         trh přístupu pro účastníky(48). V bodech 238 až 245 rozsudku Tribunál dále podrobně analyzoval vyjádření týkající se protisoutěžních účinků na německém
         trhu. To je v souladu s přístupem, který Tribunál zavedl ve své judikatuře potvrzené Soudním dvorem, podle které se požadovaný
         účinek nezbytně netýká konkrétního účinku zneužívajícího jednání, které bylo předmětem stížnosti; pro účely prokázání porušení
         článku 102 SFEU stačí prokázat, že zneužívající jednání podniku v dominantním postavení směřuje k omezení hospodářské soutěže
         nebo jinými slovy, že jednání má nebo může mít takový účinek(49). Podle mého názoru z uvedených skutečností vyplývá, že Komise, nebo v projednávaném případě OHS, musí prokázat, že existují
         potenciálně protisoutěžní účinky v souvislosti se specifickým relevantním trhem(50). Proto pouhé tvrzení, podle kterého může dojít k neurčitým abstraktním protisoutěžním účinkům, nestačí(51).
      
      Pátá otázka – v jakém rozsahu se má pojem stlačování marží používat na různé úrovně dominantního postavení na trhu?
      41.      Společnost TeliaSonera tvrdí, že stlačování marží může představovat zneužití podle článku 102 SFEU jen tehdy, když je tržní
         síla na předcházejícím trhu velmi významná. Souhlasím s Komisí, OHS a polskou a finskou vládou, že relevantní je to, že má
         podnik dominantní postavení na předcházejícím trhu. Připouštím, že existuje judikatura Tribunálu, podle které čím dominantnější
         je postavení podniku, tím vyšší je pravděpodobnost, že postup, který se snaží chránit postavení podniku, povede k omezení
         hospodářské soutěže(52). Dle mého názoru by nicméně úroveň tržní síly dominantního podniku neměla být rozhodující pro existenci zneužití. Pojem dominantního
         postavení s sebou již pravděpodobně nese vysokou prahovou hodnotu, takže není nezbytné klasifikovat tržní sílu na základě
         její úrovně. Jak poznamenala Komise, není jasné, zda a do jaké míry by taková klasifikace přispěla k lepší analýze daného
         případu. Konečně je třeba mít na vědomí, že článek 102 SFEU se jasně týká zneužití dominantního postavení a neodkazuje se
         na „superdominantní“ postavení.
      
      42.      Odpověď na první otázku tak v zásadě není ovlivněna úrovní tržní síly, kterou má dominantní podnik.
      
      Šestá otázka – musí být podnik dominantní jak na velkoobchodním, tak na maloobchodním trhu?
      43.      Předkládající soud na tomto místě odkazuje na rozsudek Deutsche Telekom v. Komise(53), bod 235, kde Tribunál poznamenal, že až do roku 1998 měl Deutsche Telekom monopol na maloobchodním trhu. Dodává, že otázka
         požadovaného druhu dominantního postavení je důležitá zejména proto, že v rozsudku Deutsche Telekom v. Komise měl operátor
         dominantní postavení na všech relevantních výrobkových trzích a trzích služeb. Nicméně v případě v původním řízení nebylo
         uplatněno žádné tvrzení, že společnost TeliaSonera byla dominantní na maloobchodním trhu.
      
      44.      Společnost TeliaSonera má za to, že zneužívající povaha dotčeného chování předpokládá velmi silné postavení dominantního podniku
         na maloobchodním trhu. Podle OHS byl podíl společnosti TeliaSonera na navazujícím trhu okolo 50 %. Není tedy možné vyloučit,
         že měla dominantní postavení i na tomto trhu.
      
      45.      Jak uvedla Komise, finská vláda a Tele2, z rozsudku IPS(54) je možné vyvodit, že není nutné prokázat, že podnik zapojený do stlačování marží je rovněž dominantní na navazujícím trhu.
         Cílem stlačování marží totiž může být získání dominantního postavení na tomto trhu.
      
      46.      Podle mého názoru by se také na případy stlačování marží měla v zásadě použít judikatura ohledně pákového efektu. Ve věci
         Tetra Pak II(55) měl Soudní dvůr v podstatě za to, že článek 102 SFEU je použitelný nezávisle na tom, zda protiprávní praxe dominantního podniku
         negativně ovlivňuje hospodářskou soutěž na trhu, který se liší od trhu, na kterém má podnik dominantní postavení(56).
      
      47.      Proto mám zato, že pro uplatnění článku 102 SFEU na případy stlačování marží není nezbytné dominantní postavení jak na velkoobchodním,
         tak na maloobchodním trhu(57).
      
      Osmá otázka – je odpověď na první otázku ovlivněna tím, zda se jedná o dodávku pro nového zákazníka?
      48.      Komise, OHS a finská vláda tvrdí, že totožnost zákazníka není pro případy stlačování marží relevantní. TeliaSonera tvrdí,
         že Soudní dvůr systematicky stanovil určité rozlišení mezi odmítnutím obchodovat s novým zákazníkem a odmítnutím obchodovat
         s existujícím zákazníkem, a že by se proto stejné rozlišování mělo použít také v případech stlačování marží. 
      
      49.      Podle článku 102 druhého pododstavce písm. b) SFEU může zneužívání dominantního postavení spočívat zejména v omezování výroby,
         odbytu nebo technického vývoje na úkor spotřebitelů. Z ustálené judikatury Soudního dvora vyplývá, že odmítnutí podniku v dominantním
         postavení na trhu daného výrobku vyhovět objednávkám stávajícího zákazníka je zneužitím tohoto dominantního postavení ve smyslu
         článku 102 SFEU, jestliže toto chování, aniž je objektivně odůvodněné, může vyloučit obchodního partnera jakožto soutěžitele(58). Navíc existuje judikatura, podle které může dojít k odmítnutí obchodovat, když dominantní podnik neposkytne novému zákazníkovi
         dodávky(59).
      
      50.      Mám za to, že je možné obhajovat tvrzení, podle kterého může být ukončení dodávek podle existující dohody spíše považováno
         za zneužívající než odmítnutí dodávat novému zákazníkovi. Jak Komise zdůraznila s ohledem na odmítnutí obchodovat, pokud dominantní
         podnik v minulosti obchodoval s určitým podnikem, který uskutečnil zvláštní investice související s tímto vztahem za účelem
         následného využívání vstupního produktu, dotčený podnik nevyhnutelně utrpí ztráty. Navíc skutečnost, že dominantní podnik,
         který vlastní produkt na velkoobchodním trhu (základní vstupní produkt), měl předtím za to, že je pro něj výhodné dodávat
         tento produkt, naznačuje, že dodávky vstupního produktu umožnily dominantnímu podniku získat přiměřený zisk (byla to zisková
         činnost), což zase může vést k tomu, že dominantní podnik bude mít větší obtíže odůvodnit odmítnutí čistě hospodářskými důvody(60).
      
      51.      Konečně v rozsahu, v němž tato otázka může být chápána tak, že se vztahuje k situaci, kdy dominantní podnik používá stlačování
         marží pouze ve vztahu k novým zákazníkům (soutěžitelům na navazujícím trhu) a zároveň poskytuje výhodnější podmínky existujícím
         zákazníkům (soutěžitelům na navazujícím trhu), by bylo nezbytné přezkoumat, zda dominantní podnik neporušuje článek 102 druhý
         pododstavec písm. c) SFEU.
      
      52.      Z toho vyplývá, že odpověď na první otázku může být v závislosti na zvláštních okolnostech daného případu ovlivněna tím, že
         se jedná o dodávku pro nového zákazníka.
      
      Devátá otázka – je v případech stlačování marží vyžadována možnost vyrovnání ztrát?
      53.      Mám za to, jak jsem uvedl ve svém stanovisku ve věci France Télécom v. Komise, že možnost vyrovnání ztrát by měla být vyžadována
         v případech predátorských cen(61). Predátorské ceny se zakládají na předpokladu, že dominantnímu podniku vznikají ztráty, protože požadované ceny nepokrývají
         jeho náklady. Nicméně je pravděpodobné, že podnik pokryje své ztráty později, když bude využívat silnější postavení na trhu
         a vyšší překážky vstupu na trh vytvořené predátorskými cenami. Naopak stlačování marží nevyžaduje takovou hospodářskou oběť
         ze strany dominantního podniku, protože při něm nemusí nevyhnutelně vznikat „ztráty“, které je třeba pokrýt(62). V případě stlačování marží mohou být ceny na navazujícím trhu vysoké, protože jsou vysoké ceny na předcházejícím trhu. Ceny
         mohou být vysoké na obou trzích, ale stlačování marží se vyznačuje právě rozpětím mezi cenami na předcházejícím trhu a cenami
         na navazujícím trhu.
      
      54.      Z toho vyplývá, že očekávání, že dominantní hospodářský subjekt bude schopen nahradit své utrpěné ztráty, není nutné k tomu,
         aby taková praxe, jaká je popsána v odpovědi na první otázku, představovala zneužití.
      
      Desátá otázka – je odpověď na první otázku dotčena tím, zda dochází na trhu ke změně technologie, jež vyžaduje vysoké investice?
      55.      Všichni účastníci řízení se shodují na tom, že v rozsudku France Télécom v. Komise(63) Tribunál v zásadě správně poukázal na to, že trh dotčený v tomto případě byl „silně rostoucí trh, avšak tato skutečnost nemůže
         vyloučit použití pravidel hospodářské soutěže, a zejména pravidel článku [102 TFEU]“.
      
      56.      Předkládající soud poznamenal(64), že Komise ve své analýze ve věci Wanadoo zásadním způsobem upravila použití kritéria predátorství vyplývajícího z judikatury
         AKZO ve smyslu větší flexibility v její analýze nákladů na trhu, který podléhal technologické změně. Je třeba poukázat na
         to, že rozhodnutí Komise bylo později potvrzeno Tribunálem a Soudním dvorem(65).
      
      57.      Proto i když dynamické nebo rychle se rozvíjející trhy nejsou vyňaty z použitelnosti článku 102 SFEU, skutečností zůstává,
         že by Komise a příslušné orgány pro hospodářskou soutěž měly v odůvodněných případech zasahovat na takových trzích se zvláštní
         opatrností a tam, kde je to nezbytné, upravit jejich standardní přístup, jak to bylo úspěšně provedeno ve věci Wanadoo.
      
      III – Závěry
      58.      S ohledem na výše uvedené úvahy navrhuji, aby Soudní dvůr odpověděl na otázky položené Stockholms tingsrätt takto:
      
      „–     První, třetí a sedmá otázka: O stlačování marží se jedná, jestliže je rozdíl mezi maloobchodními cenami dominantního podniku
         a velkoobchodními cenami, které tento podnik účtuje svým soutěžitelům za srovnatelné produkty buď negativní, nebo nepostačuje
         k pokrytí zvláštních nákladů na produkty dominantního podniku za poskytování jeho produktů účastníkům na navazujícím trhu.
         
      
            Zneužívající povaha takového chování se odvozuje z nespravedlivé povahy rozpětí mezi cenami dominantního podniku za přístup
         na velkoobchodním trhu a jeho maloobchodními cenami a ze skutečnosti, že produkty dominantního podniku na velkoobchodním trhu
         jsou nezbytné k tomu, aby umožnily hospodářskou soutěž na navazujícím trhu. 
      
            Nic to nemění na skutečnosti, že podmínka nezbytnosti se nevyžaduje, pokud má dominantní podnik právní povinnost, která je
         slučitelná s právem EU, dodávat velkoobchodní produkty.
      
      –        Druhá otázka: V případech zneužívajícího stlačování marží jsou v zásadě relevantní pouze ceny uplatňované dominantním podnikem.
      –        Čtvrtá otázka: Příslušný orgán pro hospodářskou soutěž je povinen prokázat, že v dotčeném zvláštním tržním kontextu mají cenové
         praktiky dominantního podniku potenciální protisoutěžní účinek. Pouhé tvrzení, podle kterého může dojít k neurčitým a abstraktním
         potenciálním protisoutěžním účinkům, nestačí.
      
      –        Pátá otázka: Odpověď na první otázku v zásadě není ovlivněna úrovní tržní síly, kterou má dominantní podnik.“
      –        Šestá otázka: Aby praktiky popsané v první otázce představovaly zneužití, není nezbytná existence dominantního postavení podniku
         uplatňujícího tyto praktiky jak na velkoobchodním trhu, tak na maloobchodním trhu.
      
      –        Osmá otázka: Odpověď na první otázku může být za určitých okolností ovlivněna tím, zda se jedná o dodávku pro nového zákazníka.
      –        Devátá otázka: Možnost očekávat, že dominantní podnik bude schopen nahradit své utrpěné ztráty, není nutná k tomu, aby stlačování
         marží představovalo zneužití, jelikož dominantní podnik nemusí ve skutečnosti při tomto postupu utrpět žádné ztráty.
      
      –        Desátá otázka: Článek 102 SFEU je použitelný na případ, kdy dochází ke změně technologie na trhu, jež vyžaduje vysoké investice.
         Nic to nicméně nemění na skutečnosti, že by měl příslušný orgán pro hospodářskou soutěž zasahovat na takových trzích se zvláštní
         opatrností, a pokud je to nezbytné, změnit svůj běžný přístup.
      
      1 –	Původní jazyk: angličtina.
      
      2 –	Viz definici stlačování marží v bodě 12 níže.
      
      3 –	Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2887/2000 ze dne 18. prosince 2000 o zpřístupnění účastnického vedení (Úř. věst.
         L 336, s. 4).
      
      4 –	V roce 2005 Tele2 podala ve Švédsku žalobu proti společnosti TeliaSonera a domáhala se náhrady škody ve výši 240 milionů
         eur způsobené údajným zneužitím dominantního postavení. Toto řízení bylo přerušeno až do vyřízení věci v původním řízení.
         Viz věc T 10956‑05, Tele2 Sverige AB mot TeliaSonera AB. 
      
      5 –	Viz rozsudky Soudního dvora ze dne 13. února 1979, Hoffmann-La Roche v. Komise, (85/76, Recueil, s. 461, bod 91), a ze
         dne 3. července 1991, AKZO v. Komise (C‑62/86, Recueil, s. I‑3359, bod 69).
      
      6 –	Viz rozsudky Soudního dvora ze dne 9. listopadu 1983, Nederlandsche Banden Industrie Michelin v. Komise („Michelin I“,
         C‑322/81, Recueil s. 3461, bod 57), a ze dne 16. března 2000 Compagnie Maritime Belge Transports a další v. Komise (spojené
         věci C‑395/96 P a C‑396/96 P, Recueil, s. I‑1365, bod 37).
      
      7 –	Rozsudek Soudního dvora ze dne 14. listopadu 1996, Tetra Pak v. Komise („Tetra Pak II“) C‑333/94 P, Recueil s. I‑5951,
         bod 24.
      
      8 –	Rozsudek Compagnie maritime belge, uvedený v poznámce pod čarou č. 6, bod 131.
      
      9 –	Rozsudek Soudního dvora ze dne 14. února 1978, United Brands v. Komise (27/76, Recueil, s. 207, bod 189).
      
      10 –	V tomto smyslu viz rozsudky Soudního dvora Hoffmann-La Roche v. Komise, uvedený v poznámce pod čarou č. 5 (bod 91 a 123),
         Michelin I, uvedený v poznámce pod čarou č. 6 (bod 70), ze dne 11. prosince 1980, L’Oréal v. De Nieuwe AMCK (31/80, Recueil,
         s. 3775, bod 27) a rozsudek AKZO v. Komise, uvedený v poznámce pod čarou č. 5 (body 69 a 70); stanovisko generální advokátky
         Kokott ze dne 15. března 2007 ve věci British Airways v. Komise (C‑95/04, Sb. rozh. s. I‑2331, bod 24).
      
      11 –	Viz mimo jiné rozsudek Soudního dvora ze dne 2. dubna 2009, France Télécom v. Komise (C‑202/07 P, Sb. rozh. s. I‑2369,
         bod 106).
      
      12 –	Viz mimo jiné rozsudky Soudního dvora ze dne 14. února 1978, United Brands v. Komise (výše uvedený v poznámce pod čarou
         č. 9, bod 184); ze dne 3. října 1985, CBEM („Télémarketing“, 311/84, Recueil s. 3261, bod 27), a ze dne 15. března 2007, British
         Airways v. Komise (výše uvedený v poznámce pod čarou č. 10, body 69 a 86).
      
      13 –	Předkládající soud zde cituje Geradin, D. a O’Donoghue, R., „The Concurrent Application of Competition Law and Regulation:
         The Case of Margin Squeeze Abuses in the Telecommunications Sector“, [2005] Journal of Competition Law and Economics 1(2), 355‑425, s. 358 a následující.
      
      14 –	Respektive Deutsche Telekom v. Komise (C‑280/08 P, Sb. rozh. s. I‑0000, body 44, 46 a 64) a Deutsche Telekom v. Komise
         (T‑271/03, Sb. rozh. s. II‑477, body 166, 167 a 237). V tomto posledně uvedeném rozsudku Tribunál potvrdil rozhodnutí Komise
         proti Deutsche Telekom týkajíci se zneužití dominantního postavení ve formě tarifního nůžkového efektu (stlačování marží)
         (rozhodnutí 2003/707/ES ze dne 21. května 2003 v řízení podle článku [102 SFEU] (věci COMP/C‑1/37.451, 37.578, 37.579 – Deutsche
         Telekom AG) (Úř. věst. L 263, s. 9)).
      
      15 –	Věci T‑271/03 a C‑280/08 P (obě uvedené výše v poznámce pod čarou č. 14).
      
      16 –	Viz rozsudek Télémarketing, uvedený v poznámce pod čarou č. 12, bod 27.
      
      17 –	Rozsudek Soudního dvora ze dne 26. listopadu 1998 (C‑7/97, Recueil s. I‑7791, body 40 až 46) a stanovisko generálního advokáta
         Jacobse, body 56 až 69.
      
      18 –	Viz obdobně rozsudek Court of Appeal of England & Wales (Spojené království) ve věci Albion (věc Dwr Cymru Cyfyngedig a Albion
         Water Limited v. Water Services Regulation Authority [2008] EWCA Civ 536), body 36 a následující, který byl potvrzen rozhodnutími
         Competition Appeal Tribunal (CAT) ve Spojeném království ve věci Albion Water Ltd v. Water Services Regulation Authority (Dwr
         Cymru v. Shotton Papper) [2006] CAT 23 (viz body 861 a následující) a [2006] CAT 36.
      
      19 –	Podle mého názoru se použijí stejné argumenty, jaké uvedl generální advokát Jacobs ve svém stanovisku ve věci Bronner (bod
         57): „v podmínkách politiky hospodářské soutěže odůvodnění zásahů do svobody dominantního podniku uzavírat dohody často vyžaduje
         opatrné vyvažování protichůdných úvah. Dlouhodobě je obecně pozitivní pro hospodářskou soutěž a v zájmu spotřebitelů, když
         se společnosti umožní, aby si ponechala pro vlastní použití zařízení, která vyvinula pro účely své obchodní činnosti. Pokud
         by se například přístup k výrobnímu, nákupnímu nebo distribučnímu zařízení umožnil příliš lehce, soutěžitel by nebyl motivován
         vyvinout konkurenční zařízení. Hospodářská soutěž, která by se krátkodobě zvýšila, by se tak dlouhodobě omezila. Navíc by
         se zájem dominantního podniku investovat do účinných zařízení snížil, pokud by si jeho soutěžitelé mohli na žádost rozdělit
         prospěch. Pouhá skutečnost, že dominantní podnik si ponecháním zařízení pro vlastní použití ponechá výhodu nad soutěžitelem,
         tak nemůže odůvodnit požadavek o přístup k němu“.
      
      20 –	Rozhodnutí 2007/3196/ES ze dne 4. července 2007 v řízení podle článku [102 SFEU] (věc COMP/38.784 – Wanadoo España v. Telefónica),
         body 299 a následující (u Tribunálu probíhají dvě řízení o žalobách proti tomuto rozhodnutí: věc T‑336/07, Telefónica a Telefónica
         de España v. Komise a věc T‑398/07, Španělsko v. Komise).
      
      21 –	Viz Sdělení komise – Pokyny k prioritám Komise v oblasti prosazování práva při používání článku [102 SFEU] na zneužívající
         chování dominantních podniků vylučující ostatní soutěžitele (2009/C 45/02), Úř. věst. C 45, s. 7, bod 75 a následující. Tento
         informační dokument vymezuje priority v oblasti prosazování práva, kterými se Komise bude řídit při používání článku 102 SFEU
         na chování dominantních podniků vylučující soutěžitele a jeho cílem je poskytnout větší přesnost a předvídatelnost pokud jde
         o obecný analytický rámec, který Komise používá při určování, zda má stíhat případy týkající se vylučování spotřebitelů a pomoci
         podnikům lépe posoudit, zda určité chování může vést k zásahu Komise podle článku 102 SFEU. Podle judikatury si Komise může
         uložit orientační pravidla pro výkon svých posuzovacích pravomocí takovými akty, jako jsou pokyny, a to v rozsahu, v němž
         tyto akty obsahují indikativní pravidla, jakým směrem bude tento orgán postupovat, a v němž se neodchylují se od norem Smlouvy.
         Z toho vyplývá, že i když tato indikativní pravidla vymezující způsob, jakým Komise hodlá postupovat, bezesporu přispívají
         k záruce transparentnosti, předvídatelnosti a soudržnosti právní jistoty, nemohou zavazovat Soudní dvůr. Mohou nicméně sloužit
         jako užitečná indikace. Viz rozsudek ze dne 7. března 2002, Itálie v. Komise (C‑310/99, Recueil s. I‑2289, bod 52 a citovaná
         judikatura.
      
      22 –	Ve své rozhodovací praxi Komise uplatňuje extenzivní výklad pojmu odmítnutí obchodovat. Ve věci Deutsche Post Komise uvedla,
         že „pojem odmítnutí obchodovat zahrnuje nejen úplné odmítnutí, ale i situace, kdy dominantní podniky podmiňují dodávku objektivně
         nepřiměřeným podmínkám“. Takové jednání představuje „konstruktivní odmítnutí dodávat“ (2001/892/ES: Rozhodnutí Komise ze dne
         25. července 2001 v řízení podle článku [102 SFEU] (COMP/C‑1/36.915 – Deutsche Post AG – Zadržování přeshraniční pošty) (Úř.
         věst L 331, s. 40), bod 141).
      
      23 –	Viz například Bouckaert, J., a Verboven, F., Price Squeezes in a Regulatory Environment, CEPR, Discussion Paper Series: „[stlačování marží] předpokládá, že stávající operátor má na předcházejícím trhu monopolní
         postavení, pokud jde o základní vstupní produkt. V praxi nemusí být tržní síla tohoto operátora na předcházejícím trhu tak
         velká. Zatímco stávající operátor obvykle vlastní měděné linky, substituční sítě ve formě kabelů, bezdrátového spojení atd.
         jsou dostupné. Jinými slovy základní zařízení stávajícího operátora není absolutní. Soutěžitelé na navazujícím trhu mohou
         tedy obejít síť stávajícího operátora a zvážit koupi přístupu od alternativních poskytovatelů nebo mohou investovat do vlastní
         sítě“.
      
      24 –	Cf. Renda, A. a další, „Treatment of Exclusionary Abuses under Article 82 of the EC Treaty: Comments on the European Commission’s
         Guidance Paper“, Final Report of a Centre for European Policy Studies (CEPS) Task Force, 10. září 2009.
      
      25 –	Rozsudek Cass. Com. ze dne 3. března 2009 ve věci SFR a France Télécom, č. 08‑14.435 a 08-14.464, týkající se rozhodnutí
         francouzského orgánu pro hospodářskou soutěž č. 04-D-48 ze dne 14. října 2004. Viz rovněž rozhodnutí č. 09‑D-24 ze dne 28.
         července 2009 Outremer Telecom, Mobius v. France Télécom, podle kterého společnost France Télécom zneužila svého dominantního
         postavení na relevantním velkoobchodním trhu (místní přípojka, shromažďování údajů přes internet, atd.) tím, že podrobila
         své soutěžitele stlačování marží a poskytovala jim služby nízké kvality. Vnitrostátní orgán pro hospodářskou soutěž měl za
         to, že stlačování marží bylo protisoutěžní, protože dotčené velkoobchodní služby byly pro alternativní telekomunikační operátory
         jako Mobius nezbytné.
      
      26 –	Viz v této souvislosti rozsudek Bronner, uvedený v poznámce pod čarou č. 17, bod 41 a následující (mimo jiné: „i když jiné způsoby mohou být méně výhodné“).
      
      27 –	Viz rozsudek ze dne 30. listopadu 2000, Industrie des poudres sphériques v. Komise („IPS“) (T‑5/97, Recueil s. II‑3755,
         bod 57). Tribunál v této věci rozhodl, že společnost IPS měla alternativní zdroje dodávek jiné než PEM. Porovnej například
         s rozhodnutím Office of Telecommunications (Oftel) (Spojené království), ve kterém byla odmítnuta existence stlačování marží,
         protože na malobchodním trhu si konkurovali alternativní technologie. Věc Investigation by the Director General of Telecommunications into the BT Surf Together and BT Talk & Surf Together Pricing
            Packages, 4. květen 2001. Mezitím Ofcom (úřad pro telekomunikaci) nahradil Oftel jako telekomunikační regulační orgán.
      
      28 –	To znamená pouze na základě nedostatečného rozpětí mezi velkoobchodními a maloobchodními cenami dominantního podniku. V každém
         případě, jak vyplývá z výše uvedené analýzy, takový formalistický přístup byl implicitně zamítnut v mém stanovisku ve věci
         Deutsche Telekom v. Komise, uvedeném v poznámce pod čarou č. 14 a v rozsudku Tribunálu v této věci. Je třeba zdůraznit, že
         ani skutečnost, že společnost Deutsche Telekom podléhala právní povinnosti dodávat ani skutečnost, že služby společnosti Deutsche
         Telekom byly nezbytné k tomu, aby se soutěžitelům umožnilo vstoupit s ní do hospodářské soutěže na navazujícím trhu, nebyly
         v tomto případě diskutovány. Na rozdíl od předchozích případů týkajících se stlačování marží, kdy musel být velkoobchodní
         produkt přetransformován na jiný produkt na navazujícím trhu, ve věci Deutsche Telekom v. Komise potřebovali nezávislí operátoři
         přístup k síti společnosti Deutsche Telekom, aby mohli soutěžit na maloobchodních trzích. Tyto skutečnosti naznačují, že v této
         věci se rovněž jednalo hlavně o odmítnutí obchodovat.
      
      29 –	Nicméně, jak jsem poznamenal v bodech 31 a 32 níže, takové protisoutěžní jednání nelze a priori vyloučit a dotčené cenové praktiky mohou představovat jiné formy zneužití dominantního postavení.
      
      30 –	Usnesení Soudního dvora ze dne 28. září 2006 (C‑552/03 P, Sb. rozh. s. I‑9091, bod 137). Unilever Bestfoods (Irsko) Ltd,
         byla dříve společností Van den Bergh Foods Ltd, a předtím se jmenovala HB Ice Cream Ltd („HB“).
      
      31 –	Rozsudek Tribunálu ze dne 23. října 2003, Van den Bergh Food v. Komise (T‑65/98, Recueil s. II‑4653, bod 161.
      
      32 –	Tento argument je rovněž uveden v Pokynech k prioritám Komise v oblasti prosazování práva, viz bod 17 výše. 
      
      33 –	Rozsudek Soudního dvora ze dne 25. listopadu 2004 (C‑109/03, Sb. rozh. s. I‑11273, bod 41). Viz rovněž rozsudek Soudního
         dvora ze dne 8. září 2004, Mobistar a Belgacom Mobile (C‑544/03 a C‑545/03, Sb. rozh. s. I 7723, bod 49) a rozsudek Soudního
         dvora ze dne 20. října 2005, ISIS Multimédia a Firma O2 (C‑327/03 a C‑328/03, Sb. rozh. s. I‑8877, body 45 a 46) a stanovisko
         generálního advokáta Ruiz-Jarabo Colomera v této věci, bod 55.
      
      34 –	Temple Lang, J., ‘Defining legitimate competition: companies’ duties to supply competitors and access to essential facilities’,
         Fordham International Law Journal, svazek 18 (1994), s. 437 až 524, a 483.
      
      35 –	Viz například bod 43 rozsudku Bronner (uvedený v poznámce pod čarou 17) v tom smyslu, že může stačit i méně výhodná alternativa
         k dotčenému produktu a body 45 a 46 v tom smyslu, že k tomu, aby byl produkt považován za nezbytný, nestačí argumentovat,
         že vytvoření alternativního systému není hospodářsky realizovatelné z důvodu malého nákladu novin, které se mají distribuovat;
         spíše je nutné prokázat, že není hospodářsky realizovatelné vytvořit druhý systém dodávky novin do domu pro noviny s podobným
         nákladem, jaký měl denník distribuovaný v rámci existujícího systému dominantního podniku.
      
      36 – 	Viz O’Donoghue, R., Padilla, A.J., The Law and Economics of Article 82 EC, Oxford: Hart, 2006, s. 463 a následující. Autoři argumentují, že Komise sama odmítla tento argument v rozhodnutí ze dne
         14. ledna 1998 v řízení podle článku [102 SFEU] (IV/34.801 FAG – Flughafen Frankfurt/Main AG) (Úř. věst. 1998 L 72, s. 30).
         Provozovatel letiště tvrdil, že jeho historický právní monopol na poskytování služeb na odstavné ploše letiště odůvodňoval
         odmítnutí obchodovat. Komise dospěla k závěru, že historická povaha monopolu byla irelevantní; podstatné bylo chování provozovatele
         letiště na trhu. Skutečnost, že se Komise nezajímá o historický původ nebo důvod monopolu v okamžiku, kdy jsou splněny základní
         podmínky povinnosti obchodovat, je diskutabilní.
      
      37 –	Viz stanovisko generálního advokáta Jacobse ve věci Bronner, uvedené v poznámce pod čarou 17, bod 58. Je možné poznamenat,
         že soudy se obvykle vyhýbají přímému cenovému řízení a spoléhají na vhodnější metody (viz v tomto smyslu rozsudek Court of
         Appeal of England & Wales ve věci Attheraces Ltd v. The British Horseracing Board Ltd [2007] EWCA Civ 38, bod 119: jak bylo
         uvedeno ve věci Bronner, právo v oblasti zneužívání dominantního postavení se týká narušení hospodářské soutěže a zajištění
         zájmů spotřebitelů na relevantním trhu. Nesměřuje proti dodavatelům, kteří dosahují „nadměrných zisků“ tím, že prodávají své
         produkty jiným výrobcům za ceny, které jim přináší více než přiměřené výnosy na výrobní náklady, tedy za víc, než soud popsal
         jako „soutěžní cenovou úroveň“. O to méně je to právo, podle kterého by soudy mohly regulovat ceny stanovením spravedlivé
         ceny za výrobek na základě žádosti kupujícího, který si stěžuje, že mu jediný existující dodavatel účtuje příliš za své základní
         zařízení).
      
      38 –	Viz rozsudek Soudního dvora ze dne 13. listopadu 1975, General Motors v. Komise (26/75, Recueil s. 1367) a rozsudek United
         Brands v. Komise (uvedený výše v poznámce pod čarou č. 9).
      
      39 –	Viz rozsudek přijatý nedávno Soudním dvorem, France Télécom v. Komise (C‑202/07 P, výše uvedený v poznámce pod čarou č. 11)
         a mé stanovisko v této věci.
      
      40 –	Viz rozsudek Soudního dvora ze dne 17. července 1997, GT‑Link (C‑242/95, Recueil s. I‑4449). Viz rovněž rozhodnutí Komise
         97/624/ES ze dne 14. května 1997 v řízení podle článku [102 SFEU] (IV/34.621, 35.059/F‑3 – Irish Sugar plc) (Úř. věst. L 258,
         s. 1), potvrzené rozsudkem Tribunálu ze dne 7. října 1999, Irish Sugar v. Komise (T‑228/97, Recueil s. II‑2969), a usnesením
         Soudního dvora ze dne 10. července 2001, Irish Sugar v. Komise (C‑497/99 P, Recueil s. I‑5333); a rozhodnutí Komise 88/518/CEE
         ze dne 18. července 1988, v řízení podle článku [102 SFEU] (IV/30.178 Napier Brown – British Sugar) (Úř. věst L 284, s. 41).
      
      41 –	Někteří autoři naznačovali, že věc Deutsche Telekom v. Komise (uvedená v poznámce pod čarou 14) měla být důkladněji analyzována
         jako případ predátorských cen, zatímco věc France Télécom v. Komise (uvedená v poznámce pod čarou č. 11) měla být případem
         stlačování marží (na jednání nebyla Komise proti tomuto bodu, ale zdůraznila, že se rozhodla zacházet s věcí France Télécom
         jako s případem predátorských cen, protože jednotka na navazujícím trhu (Wanadoo) nebyla 100% vlastněna France Télécom). Viz
         mimo jiné Ferrari Bravo, L., a Siciliani, P., “Exclusionary pricing and consumers harm: the European Commission’s practice
         in the DSL market”, Journal of Competition Law and Economics, 3(2), 2007, s. 243 až 279.
      
      42 –	Viz mé stanovisko ve věci C‑280/08 P, Deutsche Telekom v. Komise a pro podrobnější analýzu obou kritérií rozsudek Tribunálu v této věci (T‑271/03) (oba případy
         uvedené v poznámce pod čarou č. 14).
      
      43 –	Tamtéž, bod 49. To bylo rovněž potvrzeno Court of Appeal of England & Wales ve věci Albion, uvedené v poznámce pod čarou
         č. 18, bod 105, a Competition Appeal Tribunal (CAT) (Spojené království) ve věci Genzyme Ltd v. Office of Fair Trading [2004]
         CAT 4. Obecně ohledně stlačování marží viz rovněž rozsudek Freeserve.com v. Director General of Telecommunications [2003]
         CAT 5.
      
      44 –	Ve svém stanovisku ve věci Deutsche Telekom v. Komise, C‑280/08 P, uvedeném výše v poznámce pod čarou č. 14, jsem v poznámce
         pod čarou č. 26 uznal, že není nepředstavitelné, že mohou existovat případy, ve kterých může být kritérium přiměřeně výkonného
         soutěžitele vhodné jako druhotné a dodatečné kritérium.
      
      45 –	Uvedený v poznámce pod čarou č. 5.
      
      46 –	Uvedený v poznámce pod čarou č. 14, bod 64.
      
      47 –	Případ uvedený v poznámce pod čarou č. 14, body 233 až 245.
      
      48 –	V tomto ohledu, pokud jsou maloobchodní ceny Deutsche Telekom nižší než velkoobchodní poplatky nebo pokud je rozpětí mezi
         velkoobchodními a maloobchodními poplatky Deutsche Telekom nedostatečné k tomu, aby umožnilo stejně výkonnému operátorovi
         pokrýt jeho zvláštní výrobkové náklady za poskytnutí služeb přístupu pro účastníky, případný soutěžitel, který je stejně výkonný
         jako Deutsche Telekom by nemohl vstoupit na trh služeb přístupu pro účastníky, aniž by utrpěl ztráty.
      
      49 –      Případ British Airways v. Komise, C‑95/04 P, uvedený v poznámce pod čarou 10, bod 30, týkající se rozsudků přijatých Tribunálem
         dne 30. září 2003, Michelin v. Komise („Michelin II“, T‑203/01, Recueil s. II‑4071, body 238 a 239) a ze dne 17. prosince
         2003, British Airways v. Komise (T‑219/99, Recueil s. II‑5917, bod 293). Viz rovněž stanovisko generálního advokáta Ruiz‑Jarabo
         Colomera ve věci Sot. Lélos kai Sia a další (rozsudek ze dne 16. září 2008, C‑468/06 až C‑478/06, Sb. rozh. s. I‑7139) bod
         50. Viz k této otázce generální advokátku Kokott, Economic thinking in EU competition law, Madrid, 29. října 2009. 
      
      50 –	Tento přístup je v souladu s rozsudkem Sot. Lélos kai Sia a další, ibid., kde Soudní dvůr implicitně zamítl samotný pojem
         zneužití a přistoupil k přezkumu objektivních odůvodnění, přičemž zohlednil zvláštní kontext trhu. Zejména Soudní dvůr, i když
         zamítl argument, že paralelní obchod s léčivy hlavně prospívá paralelním obchodníkům a jen málo koncovým spotřebitelům, uvedl,
         že dominantní výrobce může být oprávněn snížit prodeje léčiv velkoobchodníkům, aby omezil paralelní obchod, pokud je přirozená
         poptávka konečných spotřebitelů ve vyvážející zemi plně uspokojena. Soudní dvůr odmítl formalistický přístup a namísto toho
         zdůraznil, že regulace státu, která vede k paralelnímu obchodu, musí být zohledněna při posouzení opodstatněnosti tvrzení
         týkajícího se objektivního odůvodnění, které uplatnil dominantní podnik, když snížil prodeje do vyvážejících zemí. Viz Wahl, N.,
         „Recent case-law on exclusionary behaviour“, 16th St. Gallen International Competition Law Forum 2009 (2010), s. 225‑232. Srovnej i případy CW/00615/05/03, Vodafone/O2/Orange/T‑Mobile, rozhodnutí Ofcom, květen 2004, a BTOpenworld’s
         consumer broadband products, rozhodnutí Oftel, listopad 2003.
      
      51 –	Viz Prof. Vickers, J. [v rozhodné době předseda Office of Fair Trading (OFT)) ve Spojeném království], Abuse of Market Power, 31st EARIE konference v Berlíně dne 3. září 2004, s. 23, dostupná na webové stránce OFT: http://www.oft.gov.uk/shared_oft/speeches/spe0304.pdf.
         
      
      52 –	Některé rozsudky Tribunálu naznačují, že rozdíly mezi úrovní tržní síly mohou být relevantní: rozsudek Irish Sugar v. Komise
         (T‑228/97, uvedený v poznámce pod čarou č. 40, bod 186); rozsudky Tribunálu ze dne 8. listopadu 1996, Compagnie maritime belge
         a další v. Komise (T‑24/93, T‑25/93, T‑26/93 a T‑28/93, Recueil s. II‑1201); a ze dne 17. září 2007, Microsoft v. Komise (T‑201/04,
         Sb. rozh. s. II‑3601). Viz rovněž stanovisko generálního advokáta Fennellyho ve věci Compagnie maritime belge transports a další
         v. Komise (rozsudek ze dne 16. března 2000, C‑395/96 P a C‑396/96 P, uvedený v poznámce pod čarou č. 6) bod 137.
      
      53 –	Uvedený v poznámce pod čarou č. 14.
      
      54 –	Již uvedený v poznámce pod čarou č. 27.
      
      55 –      Již uvedený v poznámce pod čarou č. 7. Viz mimo jiné též rozsudek Télémarketing, uvedený v poznámce pod čarou č. 12.
      
      56 –	V téže věci Tribunál rozhodl, že „praxe společnosti Tetra Pak na neaseptických trzích může spadat pod článek [102 SFEU],
         aniž by bylo třeba izolovaně prokázat existenci dominantního postavení na těchto trzích, jelikož vůdčí postavení podniku na
         neaseptických trzích spolu se vztahem úzkého propojení mezi těmito trhy a aseptickými trhy, dávalo společnosti Tetra Pak ve
         vztahu k ostatním hospodářským subjektům na neaseptických trzích svobodu jednat, což jí ukládalo zvláštní odpovědnost podle
         článku [102 SFEU] udržet nenarušenou hospodářskou soutěž na těchto trzích“. Rozsudek Tribunálu ze dne 6. října 1994, Tetra
         Pak v. Komise („Tetra Pak II“), T‑83/91, Recueil s. II‑755, bod 122).
      
      57 –	Zdá se, že tento názor potvrzuje i Court of Appeal (England & Wales) ve věci Albion (uvedené v poznámce pod čarou č. 18),
         bod 88, a CAT (Spojené království) ve věci Genzyme (uvedené v poznámce po čarou č. 43), body 534 a 560. Polská vláda v zásadě
         zdůraznila, že v rozhodnutích Komise ve věci Deutsche Telekom, uvedené v poznámce pod čarou 14, jakož i v rozhodnutí 76/185/ESUO
         ze dne 29. října 1975, National Carbonising Company (Úř. věst. L 35, s. 6), ve věci Napier Brown – British Sugar, uvedené
         v poznámce pod čarou č. 40, a ve věci Wanadoo, byl dotčený podnik dominantní jak na předcházejícím, tak na navazujícím trhu.
         
      
      58 –	Viz za tímto účelem rozsudek Soudního dvora ze dne 6. března 1974, Istituto Chemioterapico Italiano a Commercial Solvents
         v. Komise (6/73 a 7/73, Recueil s. 223, bod 25); a rozsudek United Brands v. Komise, uvedený v poznámce pod čarou 9, bod 183.
         Viz rovněž rozsudek Sot. Lélos kai Sia a další, uvedený v poznámce pod čarou 49.
      
      59 –	Viz rozsudek Bronner, uvedený v poznámce pod čarou 17; rozsudky Soudního dvora ze dne 6. dubna 1995, RTE a ITP v. Komise
         („Magill“), C‑241/91 P a C‑242/91 P, Recueil s. I‑743); a ze dne 29. dubna 2004, IMS Health (C‑418/01, Recueil s. I‑5039).
         Pro obecný přehled judikatury viz stanovisko generálního advokáta Jacobse ve věci Syfait a další (rozsudek ze dne 31. května
         2005, C‑53/03, Sb. rozh. s. I‑4609).
      
      60 –	Při přezkoumání objektivních odůvodnění tohoto jednání je totiž možné s těmito dvěma situacemi (ukončení dodávek existujícímu
         zákazníkovi a odmítnutí dodávat novému zákazníkovi) zacházet rozdílně. Faull, J., a Nikpay, A., The EC law of competition, Oxford University Press, 2007, s. 357.
      
      61 –	Viz mé stanovisko ve věci C‑202/07 P, France Télécom v. Komise, uvedené v poznámce pod čarou č. 11. Viz nicméně rozsudek
         Soudního dvora v tomto případě, kde bylo rozhodnuto, že důkaz možnosti vyrovnat ztráty nepředstavuje nezbytnou předběžnou
         podmínku pro konstatování predátorských cen. Soudní dvůr však doplnil, že tento výklad nebrání Komisi, aby prokázala takovou
         možnost vyrovnání ztrát.
      
      62 –	TeliaSonera tvrdí, že v těch případech stlačování marží, ve kterých nicméně existují ztráty, které dominantní podnik musí
         pokrýt, by tato možnost vyrovnání ztrát měla být pro posouzení relevantní. 
      
      63 –	T‑340/03, Recueil s. II‑107; viz rozhodnutí ze dne 16. července 2003 v řízení podle článku [102 SFEU] (věc COMP/38.233
         – Wanadoo Interactive), body 261 až 262 preambule rozhodnutí.
      
      64 –      Předkládající soud správně poznamenal, že ztráty utrpěné v úvodní fázi trhu, který se nachází ve fázi dynamického vývoje,
         mohou představovat normální tržní jev. Viz Colley, L., a Burnside, S., ‘Margin squeeze abuse’, European Competition Journal Special Issue on Article 82, červenec 2006, s. 185–210.
      
      65 –	Viz věc T‑340/03, France Télécom v. Komise, uvedená v poznámce pod čarou č. 63, a mé stanovisko a rozsudek ve věci C‑280/08 P,
         France Télécom v. Komise, uvedené v poznámce pod čarou č. 11.