CELEX: 62004TJ0029
Language: it
Date: 2005-12-08 00:00:00
Title: Sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) dell'8 dicembre 2005. # Castellblanch, SA contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI). # Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo contenente l'elemento denominativo "CRISTAL CASTELLBLANCH" - Marchio denominativo nazionale anteriore CRISTAL - Uso serio del marchio anteriore - Rischio di confusione - Artt. 8, n. 1, lett. b), 15, n. 2, lett. a), e 43, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 40/94. # Causa T-29/04.

Causa T-29/04
      Castellblanch, SA
      contro
      Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
      «Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo contenente l’elemento denominativo “CRISTAL CASTELLBLANCH” — Marchio denominativo nazionale anteriore CRISTAL — Uso serio del marchio anteriore — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), art. 15, n. 2, lett. a), e art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 40/94»
      Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 8 dicembre 2005 
      Massime della sentenza
      1.     Marchio comunitario — Osservazioni dei terzi e opposizione — Esame dell’opposizione — Prova dell’uso del marchio anteriore
            — Uso simultaneo di più segni
      [Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 15, n. 2, lett. a), e 43, nn. 2 e 3]
      2.     Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione
            da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio
            di confusione con il marchio anteriore — Marchio figurativo contenente l’elemento verbale «CRISTAL CASTELLBLANCH» e marchio
            denominativo «CRISTAL»
      [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)]
      1.     La prova dell’uso serio di un marchio anteriore, nazionale o comunitario, su cui si basa un’opposizione contro una domanda
         di marchio comunitario, comprende anche la prova dell’uso del marchio anteriore unitamente ad altri segni, nella misura in
         cui tale uso non altera il carattere distintivo di detto marchio nella forma in cui esso è stato registrato.
      
      (v. punti 30-34)
      2.     Vi è per il consumatore medio francese e i professionisti e gli specialisti del settore enogastronomico un rischio di confusione
         tra il segno figurativo contenente l’elemento denominativo «CRISTAL CASTELLBLANCH», la cui registrazione in quanto marchio
         comunitario viene richiesta per «vini spumanti spagnoli, tipo cava», appartenenti alla classe 33 ai sensi dell’Accordo di
         Nizza, e il marchio denominativo CRISTAL registrato anteriormente in Francia per «vini di provenienza francese, vale a dire
         champagne, spumanti, bevande alcoliche (tranne le birre)», appartenenti alla stessa classe, anche se una notorietà o una reputazione
         del marchio anteriore per vini «champagne» non può essere affermata per tutto il pubblico pertinente, ma soltanto per i consumatori
         professionisti, altamente specializzati nel settore, data l’identità o, per lo meno, la forte somiglianza tra i prodotti in
         questione e la somiglianza tra i segni corrispondenti.
      
      (v. punti 46, 67-68)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
      8 dicembre 2005 (*)
      
      «Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo contenente l’elemento denominativo “CRISTAL CASTELLBLANCH” – Marchio denominativo nazionale anteriore CRISTAL – Uso serio del marchio anteriore – Rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), art. 15, n. 2, lett. a), e art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 40/94»
      Nella causa T-29/04,
      Castellblanch, SA,  con sede in Sant Sadurni d’Anoia (Spagna), rappresentata dagli avv.ti F. de Visscher, E. Cornu, É. De Gryse e D. Moreau,
      
      ricorrente,
      contro
      Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dal sig. I. de Medrano Caballero, in qualità di agente,
      
      convenuto,
      controinteressato nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale:
      Champagne Louis Roederer SA,  con sede in Reims (Francia), rappresentata dall’avv. P. Cousin,
      
      avente ad oggetto un ricorso proposto avverso la decisione 17 novembre 2003 della seconda commissione di ricorso dell’UAMI
         (procedimento R 37/2000‑2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Castellblanch, SA e la Champagne Louis Roederer
         SA,
      
      IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
      DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),
      composto dal sig. M. Jaeger, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. O. Czúcz, giudici,
      cancelliere: sig.ra K. Andova, amministratore,
      visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 26 gennaio 2004,
      visti i controricorsi dell’UAMI depositati presso la cancelleria del Tribunale il 4 giugno e il 28 settembre 2004,
      visto il controricorso dell’interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 1° giugno 2004,
      in seguito alla trattazione orale del 4 luglio 2005,
      ha pronunciato la seguente
      Sentenza
       Fatti all’origine della controversia
      1       Il 1° aprile 1996 la Castellblanch, SA ha presentato una domanda di marchio comunitario all’Ufficio per l’armonizzazione nel
         mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94,
         sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato.
      
      2       Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno figurativo seguente (in prosieguo: il «marchio CRISTAL CASTELLBLANCH»):
      
         
      3       I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione appartengono alla classe 33 ai sensi dell’Accordo di Nizza 15 giugno
         1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come
         riveduto e modificato, e corrispondono alla descrizione seguente: «Vini e spumanti».
      
      4       Tale domanda è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 29/1997, del 24 novembre 1997.
      
      5       Il 23 febbraio 1998 la Champagne Louis Roederer SA ha presentato opposizione, ai sensi dell’art. 42 del regolamento n. 40/94,
         contro la registrazione del detto marchio comunitario. L’opposizione era basata sulle seguenti registrazioni del segno denominativo
         CRISTAL:
      
      –       registrazione francese n. 1 114 613, datata 27 novembre 1979, rinnovata il 13 novembre 1989 (n. 1 559 904) e il 20 dicembre
         1991 (n. 1 713 576) per designare i «vini di provenienza francese, vale a dire champagne, spumanti; bevande alcoliche (tranne
         le birre)», appartenenti alla classe 33;
      
      –       registrazione internazionale n. 451 185, richiesta il 29 gennaio 1980, con effetto in Austria, nei paesi del Benelux, in Italia
         e in Portogallo per designare i «vini di provenienza francese, vale a dire champagne, spumanti», appartenenti alla classe
         33;
      
      –       registrazione tedesca DD 647 501, datata 18 aprile 1991, per designare le «bevande alcoliche (tranne le birre)», appartenenti
         alla classe 33;
      
      –       registrazione britannica n. 1 368 211, richiesta il 22 dicembre 1988, per designare i «vini champagne», appartenenti alla
         classe 33;
      
      –       registrazione irlandese n. 150 404, datata 30 ottobre 1992, per designare le «bevande alcoliche (tranne le birre)», appartenenti
         alla classe 33;
      
      –       registrazione danese VR 06.021 1995, datata 15 settembre 1995, per designare «champagne, spumanti, vino e cognac», appartenenti
         alla classe 33.
      
      6       L’opposizione si basava altresì su marchi notoriamente conosciuti in Belgio, in Francia, in Gran Bretagna e in Germania che
         designavano i «vini champagne».
      
      7       L’opposizione riguardava tutti i prodotti coperti dalle registrazioni anteriori del segno CRISTAL ed era presentata contro
         tutti i prodotti oggetto della domanda di marchio. I motivi dedotti a sostegno dell’opposizione erano quelli di cui all’art. 8,
         n. 1, lett. a) e b), del regolamento n. 40/94.
      
      8       Con decisione 26 ottobre 1999 la divisione d’opposizione ha accolto l’opposizione. Essa ha basato la sua decisione unicamente
         sul marchio anteriore francese (in prosieguo: il «marchio anteriore»). Essa ha rilevato, in primo luogo, che l’interveniente
         aveva fornito la prova sufficiente dell’uso serio del marchio anteriore e, in secondo luogo, che, tenuto conto dell’identità
         dei prodotti in questione e della somiglianza dei segni in conflitto, nonché dell’elevato carattere distintivo del marchio
         anteriore sul mercato francese, sussisteva un rischio di confusione per il pubblico rilevante, vale a dire il consumatore
         francese.
      
      9       Il 22 dicembre 1999 la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi all’UAMI contro la decisione della divisione d’opposizione,
         ai sensi degli artt. 57-62 del regolamento n. 40/94.
      
      10     Nel corso del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso la ricorrente ha limitato la sua domanda di marchio ai prodotti
         seguenti, appartenenti alla classe 33: «vini spumanti spagnoli, tipo cava».
      
      11     Con decisione 17 novembre 2003 (in prosieguo: la «decisione impugnata») la commissione di ricorso ha respinto il ricorso.
         Essa ha rilevato che il marchio anteriore era stato oggetto di un uso serio ed effettivo ed ha affermato che sussistevano
         somiglianze tra i prodotti in questione e tra i segni in conflitto le quali potevano originare un rischio di confusione che
         comprendeva un rischio di associazione da parte del pubblico francese.
      
       Conclusioni delle parti
      12     La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
      –       annullare la decisione impugnata;
      –       condannare l’UAMI alle spese.
      13     L’UAMI chiede che il Tribunale voglia:
      –       respingere il ricorso;
      –       condannare la ricorrente alle spese.
      14     L’interveniente chiede che il Tribunale voglia:
      –       respingere il ricorso;
      –       condannare la ricorrente alle spese.
       Sulla ricevibilità dei documenti prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale 
      15     La ricorrente fa valere che gli allegati 23-30 al controricorso dell’interveniente devono essere dichiarati irricevibili,
         poiché sono stati prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale.
      
      16     Occorre rilevare che gli allegati 23 e 24 sono copie di decisioni giurisdizionali nazionali. Sebbene siano stati prodotti
         per la prima volta dinanzi al Tribunale, tali documenti non costituiscono prove propriamente dette, ma riguardano la giurisprudenza
         nazionale, a cui una parte ha diritto di fare riferimento anche qualora essa sia successiva al procedimento dinanzi all’UAMI.
      
      17     L’allegato 25 consiste nella copia di un estratto di un dizionario bilingue francese-spagnolo. Non è dimostrato che tale documento
         sia stato prodotto dinanzi all’UAMI. Tuttavia, esso dimostra un fatto affermato nella decisione impugnata, vale a dire che
         la parola spagnola «cava» è l’equivalente del termine francese «champagne». Pertanto, la circostanza che l’interveniente abbia
         fatto riferimento a un dizionario è indifferente, tenuto conto del fatto che quanto dimostrato da tale riferimento appartiene
         all’ambito fattuale del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.
      
      18     Per quanto riguarda gli allegati 26-29, si tratta di copie della corrispondenza scambiata tra la cancelleria del Tribunale
         e il rappresentante dell’interveniente, relativa al presente procedimento. Pertanto, la ricorrente non può invocarne l’irricevibilità.
      
      19     L’allegato 30 consiste in fotografie del cofanetto in cui sono commercializzate le bottiglie con il marchio CRISTAL. Dal fascicolo
         amministrativo presso l’UAMI risulta che i documenti prodotti dinanzi a quest’ultimo includono alcune fotografie di tale cofanetto.
         Pertanto, il Tribunale può prendere in considerazione il detto allegato.
      
      20     Di conseguenza, le eccezioni d’irricevibilità degli allegati 23-30 del controricorso dell’interveniente devono essere respinte.
       Nel merito
      21     La ricorrente deduce due motivi a sostegno del suo ricorso. Il primo motivo verte sulla violazione degli artt. 15, n. 2, lett. a),
         e 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94 nonché della regola 22, n. 2, del regolamento della Commissione 13 dicembre 1995,
         n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 (GU L 303, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento di esecuzione»).
         Il secondo motivo verte sulla violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.
      
       Sul primo motivo, vertente sulla violazione degli artt. 15, n. 2, lett. a), e 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94 nonché
            della regola 22, n. 2, del regolamento di esecuzione
       Osservazioni preliminari
      22     Nell’ambito del primo motivo, l’interveniente ha presentato un’«osservazione preliminare» relativa all’applicazione dell’art. 43,
         nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94 e della regola 22, n. 1, del regolamento di esecuzione che l’UAMI ha interpretato come
         un motivo basato su un argomento vertente sulla violazione di tali disposizioni, che non è stato sollevato nel ricorso, come
         autorizza l’art. 134, n. 3, del regolamento di procedura del Tribunale, ma che sarebbe irricevibile in quanto non è stato
         presentato dinanzi all’UAMI.
      
      23     L’interveniente fa valere che la ricorrente non ha mai chiesto, ai sensi dell’art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94,
         che essa dimostrasse l’uso del marchio anteriore e che l’UAMI non l’ha mai invitata, ai sensi della regola 22, n. 1, del regolamento
         di esecuzione, a fornire la prova di un tale l’uso, impartendole un termine a tal fine. Pertanto, secondo l’interveniente,
         come risulterebbe dalla sentenza del Tribunale 17 marzo 2004, cause riunite T‑183/02 e T‑184/02, El Corte Inglés/UAMI – González
         Cabello e Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR) (Racc. pag. II-965), non sarebbe necessario esaminare, contrariamente
         a quanto ha fatto la commissione di ricorso, la questione se la documentazione prodotta dall’interveniente per giustificare
         la notorietà del suo marchio dimostrasse o meno un uso serio di tale marchio. Il primo motivo della ricorrente dovrebbe quindi
         essere respinto.
      
      24     È sufficiente rilevare che, poiché l’interveniente non contesta la portata della decisione impugnata, che ha accolto l’opposizione,
         e non chiede l’annullamento o la riforma di quest’ultima (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 11 maggio 2005, cause riunite
         da T‑160/02 a T‑162/02, Naipes Heraclio Fournier/UAMI – France Cartes (spada di un gioco di carte, cavallo di bastoni e re
         di spade), Racc. pag. II‑1643, punti 17-20), la sua osservazione preliminare non avvalora le sue conclusioni.
      
      25     Pertanto, non è necessario esaminare la detta osservazione preliminare.
       Sulla pretesa alterazione del carattere distintivo del marchio anteriore
      26     La ricorrente sostiene che l’interveniente non ha provato la serietà dell’uso del marchio anteriore e che la decisione impugnata
         viola così gli artt. 15, n. 2, lett. a), e 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94 nonché la regola 22, n. 2, del regolamento
         di esecuzione. Infatti, quando un marchio è costituito da più elementi di cui uno solo o solo alcuni sono distintivi e hanno
         consentito di ottenere la registrazione del marchio nel suo insieme, un’alterazione di tale elemento, la sua omissione o la
         sua sostituzione con un altro elemento consisterebbe in genere in un’alterazione del carattere distintivo di detto marchio.
         Essa si riferisce, a tale proposito, alla prassi decisionale dell’UAMI.
      
      27     L’UAMI e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente e affermano che l’uso del marchio CRISTAL è stato dimostrato.
      28     Il Tribunale ricorda che, come risulta dal nono ‘considerando’ del regolamento n. 40/94, il Consiglio ha rilevato che la protezione
         di un marchio anteriore era giustificata soltanto laddove esso fosse stato effettivamente utilizzato. In conformità di tale
         ‘considerando’, l’art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento n. 40/94 dispone che il richiedente un marchio comunitario può chiedere
         la prova che il marchio anteriore sia stato seriamente utilizzato sul territorio in cui è protetto nei cinque anni che precedono
         la pubblicazione della domanda di marchio che è stata oggetto di un’opposizione [sentenze del Tribunale 12 dicembre 2002,
         causa T‑39/01, Kabushiki Kaisha Fernandes/UAMI – Harrison (HIWATT), Racc. pag. II‑5233, punto 34, e 6 ottobre 2004, causa
         T‑356/02, Vitakraft-Werke Wührmann/UAMI – Krafft (VITAKRAFT), Racc. pag. II‑3445, punto 25].
      
      29     Ai sensi della regola 22, n. 2, del regolamento di esecuzione, la prova dell’utilizzazione deve riguardare il luogo, il tempo,
         l’estensione e la natura dell’utilizzazione del marchio anteriore.
      
      30     Inoltre, va precisato che, ai sensi dell’applicazione combinata degli artt. 15, n. 2, lett. a), e 43, nn. 2 e 3, del regolamento
         n. 40/94, la prova dell’utilizzazione seria di un marchio anteriore, nazionale o comunitario, su cui si basa un’opposizione
         contro una domanda di marchio comunitario, comprende anche la prova dell’utilizzazione del marchio anteriore in una forma
         che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio nella forma in cui esso è stato
         registrato [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 9 luglio 2003, causa T‑156/01, Laboratorios RTB/UAMI – Giorgio Beverly
         Hills (GIORGIO AIRE), Racc. pag. II‑2789, punto 44].
      
      31     Nel caso di specie la ricorrente fa valere che dalle prove dell’utilizzazione e della reputazione prodotte dall’interveniente
         risulta che quest’ultima ha utilizzato il marchio anteriore in una forma diversa da quella in cui quest’ultimo è stato registrato.
         Infatti, il marchio anteriore sarebbe utilizzato per bottiglie che presentano sull’etichetta principale e sull’etichetta del
         collo, a più riprese, oltre al termine «cristal», la denominazione «Louis Roederer», nonché un simbolo costituito dalle lettere
         «l» e «r» e da alcuni elementi figurativi supplementari. Secondo la ricorrente, la combinazione della parola «cristal» con
         la denominazione «Louis Roederer», le lettere «lr» e gli elementi figurativi incide sostanzialmente sull’identità del marchio
         anteriore, soprattutto alla luce del forte carattere distintivo delle parole «Louis Roederer», e non costituisce un’utilizzazione
         seria del marchio anteriore CRISTAL. Pertanto, l’opposizione presentata dall’interveniente e, quindi, la decisione impugnata
         sarebbero del tutto infondate.
      
      32     Il Tribunale rileva anzitutto, al pari dell’UAMI, che la ricorrente non contesta il luogo, il tempo e l’estensione dell’utilizzazione
         del marchio anteriore, ma soltanto la natura di tale utilizzazione.
      
      33     Nella decisione impugnata la commissione di ricorso ha rilevato che non esisteva alcuna regola in materia di marchio comunitario
         che obbligasse la parte che ha presentato opposizione a provare l’utilizzazione del marchio anteriore in maniera isolata,
         indipendentemente da ogni altro marchio. Secondo la commissione di ricorso, è possibile che due o più marchi siano oggetto
         di un’utilizzazione congiunta ed autonoma, con o senza il nome della società del produttore, come avviene in particolare nei
         settori automobilistico e vinicolo.
      
      34     Tale impostazione va condivisa. Infatti, non ci si trova nella situazione in cui il marchio dell’interveniente è utilizzato
         in una forma diversa da quella in cui è stato registrato, ma nella situazione in cui più segni sono utilizzati simultaneamente
         senza alterare il carattere distintivo del segno registrato. Come l’UAMI ha giustamente rilevato, in materia di etichettatura
         di prodotti vinicoli, l’apposizione congiunta di marchi o di indicazioni separate sullo stesso prodotto, in particolare il
         nome dello stabilimento vinicolo nonché il nome del prodotto, costituisce una prassi commerciale corrente.
      
      35     Nel caso di specie, il marchio CRISTAL appare chiaramente quattro volte sul collo della bottiglia commercializzata dall’interveniente
         e due volte sull’etichetta principale, accompagnato dal simbolo ®. Sul collo, esso si trova separato dagli altri elementi.
         D’altra parte, sui cofanetti in cui sono commercializzate le bottiglie con il marchio CRISTAL, il marchio CRISTAL appare solo.
         Del pari, sulle fatture prodotte dall’interveniente si fa riferimento al termine «cristal» con la menzione «1990 coffret».
         Va rilevato che il marchio CRISTAL identifica quindi il prodotto commercializzato dall’interveniente.
      
      36     Per quanto riguarda la menzione «Louis Roederer» che figura sull’etichetta principale, essa indica semplicemente il nome della
         società del produttore, il che può creare un nesso diretto tra una o più gamme di prodotti e un’impresa determinata. Lo stesso
         ragionamento è valido per il gruppo di lettere «lr», che rappresenta le iniziali del nome dell’interveniente. Come l’UAMI
         ha indicato, l’impiego congiunto di tali elementi sulla stessa bottiglia non pregiudica la funzione di identificazione esercitata
         dal marchio CRISTAL nei confronti dei prodotti in questione.
      
      37     Inoltre, va condivisa la valutazione dell’UAMI secondo cui l’impiego di un marchio denominativo combinato con l’indicazione
         geografica «Champagne» non può essere considerato un’aggiunta tale da alterare il carattere distintivo del marchio qualora
         quest’ultimo sia utilizzato per champagne. Infatti, nel settore vinicolo, il consumatore ha spesso un interesse particolare
         per l’origine geografica precisa del prodotto e per l’identità del produttore del vino, dato che la reputazione di tali prodotti
         è spesso legata al fatto che essi sono prodotti in una regione geografica determinata da parte di uno stabilimento vinicolo
         determinato.
      
      38     Ciò premesso, va rilevato che l’impiego del marchio denominativo CRISTAL insieme ad altre indicazioni è irrilevante e che
         la commissione di ricorso non ha violato né l’art. 15, n. 2, lett. a), del regolamento n. 40/94, né l’art. 43, nn. 2 e 3,
         dello stesso regolamento, né la regola 22, n. 2, del regolamento di esecuzione.
      
      39     Di conseguenza, il primo motivo della ricorrente dev’essere respinto.
       Sul secondo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94
      40     La ricorrente fa valere che, tenendo conto della diversità dei prodotti e dei marchi, del debole carattere distintivo del
         marchio anteriore e di tutti gli altri fattori pertinenti, quali le decisioni nazionali relative a tale procedimento e la
         coesistenza pacifica dei segni in conflitto, non sussiste alcun rischio di confusione tra questi ultimi.
      
      41     L’UAMI e l’interveniente sostengono che la commissione di ricorso ha correttamente valutato la sussistenza del rischio di
         confusione.
      
      42     Ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore,
         il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se, a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio con un marchio
         anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un
         rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato. Il rischio di confusione comprende
         il rischio di associazione con il marchio anteriore. D’altra parte, ai sensi dell’art. 8, n. 2, lett. a), sub ii) e iii),
         del regolamento n. 40/94, si intendono per marchi anteriori i marchi registrati in uno Stato membro e i marchi registrati
         in base ad accordi internazionali con effetto in uno Stato membro la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda
         di marchio comunitario.
      
      43     Secondo una giurisprudenza costante, costituisce un rischio di confusione il rischio che il pubblico possa credere che i prodotti
         o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o eventualmente da imprese economicamente legate tra loro.
      
      44     Secondo questa stessa giurisprudenza, il rischio di confusione dev’essere valutato globalmente, secondo la percezione che
         il pubblico rilevante ha dei segni e dei prodotti o dei servizi in questione, prendendo in considerazione tutti i fattori
         pertinenti del caso di specie, in particolare l’interdipendenza tra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti o dei servizi
         designati [v. sentenza del Tribunale 9 luglio 2003, causa T‑162/01, Laboratorios RTB/UAMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO
         BEVERLY HILLS), Racc. pag. II‑2821, punti 31-33 e giurisprudenza ivi citata].
      
      45     Nel caso di specie, i marchi su cui si basava l’opposizione sono marchi nazionali registrati in Francia, in Germania, in Gran
         Bretagna, in Irlanda, in Danimarca e un marchio internazionale con effetto in Austria, nei paesi del Benelux, in Italia e
         in Portogallo. La decisione della divisione d’opposizione e la decisione impugnata sono state basate unicamente sul marchio
         anteriore francese, il che non è contestato dalle parti. Pertanto, l’esame del Tribunale dev’essere limitato al territorio
         francese.
      
      46     Il pubblico pertinente è costituito dal consumatore medio francese, che si ritiene essere normalmente informato e ragionevolmente
         attento e avveduto. Tale pubblico comprende anche i professionisti e gli specialisti del settore enogastronomico.
      
      –       Sulla comparazione dei prodotti
      47     La ricorrente sottolinea che l’utilizzazione dell’interveniente si limita esclusivamente ai «vini di provenienza francese,
         vale a dire champagne», mentre il marchio richiesto designa, a seguito della limitazione dell’elenco dei prodotti rivendicati,
         i «vini spumanti spagnoli, tipo cava». I detti prodotti non sarebbero neppure simili, date le differenze relative alla provenienza,
         alle caratteristiche, al prezzo dello champagne e del «cava» nonché al pubblico interessato.
      
      48     Occorre ricordare che, nella decisione della divisione d’opposizione così come nella decisione impugnata, l’utilizzazione
         del marchio anteriore è stata considerata dimostrata per tutti i prodotti coperti dal marchio anteriore, ossia non solo per
         lo champagne.
      
      49     Pertanto, occorre comparare i «vini spumanti spagnoli, tipo cava», rivendicati nella domanda di marchio, con i «vini di provenienza
         francese, vale a dire champagne, spumanti; bevande alcoliche (tranne le birre)», coperti dal marchio anteriore.
      
      50     Per valutare la somiglianza tra i prodotti o i servizi in questione si deve tener conto di tutti i fattori pertinenti che
         caratterizzano il rapporto tra i prodotti o i servizi. Questi fattori includono, in particolare, la loro natura, la loro destinazione,
         il loro impiego nonché la loro concorrenzialità o complementarità (v., per analogia, sentenza della Corte 29 settembre 1998,
         causa C‑39/97, Canon, Racc. pag. I‑5507, punto 23).
      
      51     Inoltre, qualora i prodotti oggetto del marchio anteriore includano i prodotti di cui alla domanda di marchio, tali prodotti
         sono considerati identici [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 23 ottobre 2002, causa T‑104/01, Oberhauser/ UAMI – Petit
         Liberto (Fifties), Racc. pag. II‑4359, punti 32 e 33].
      
      52     Occorre rilevare che i «vini di provenienza francese, vale a dire champagne, spumanti; bevande alcoliche (tranne le birre)»
         ed i «vini spumanti spagnoli, tipo cava» hanno la stessa natura, che sono destinati allo stesso impiego e consumati nelle
         medesime condizioni, ad esempio in occasione di feste, e sono venduti negli stessi esercizi o negli stessi reparti dei supermercati,
         per cui sono concorrenziali. Sebbene i prodotti rivendicati dalla ricorrente siano limitati a quelli provenienti dalla Spagna,
         ciò non è sufficiente per escludere la somiglianza dei prodotti nell’ambito della valutazione del rischio di confusione. Infatti,
         può sussistere un rischio di confusione anche qualora, per il pubblico, i prodotti di cui trattasi abbiano luoghi di produzione
         diversi (v., per analogia, sentenza Canon, cit., punti 29 e 30). Inoltre, va ricordato che i prodotti coperti dal marchio
         anteriore sono non solo vini di provenienza francese, ma anche vini spumanti in generale che, quindi, possono essere prodotti
         in Spagna. Pertanto, i vini spumanti comprendono i «vini spumanti spagnoli, tipo cava», per cui tali prodotti sono identici.
      
      53     Anche supponendo che debba essere preso in considerazione per il marchio anteriore solo lo champagne, i prodotti in questione
         sono simili. A tale proposito, l’argomento della ricorrente relativo alla differenza di prezzo tra lo champagne contrassegnato
         dal marchio CRISTAL e il «cava» che essa commercializza non è fondato. Non occorre comparare il prodotto specifico costituito
         dallo champagne contrassegnato dal marchio CRISTAL, bensì gli champagne in generale con i prodotti rivendicati nella domanda
         di marchio. Va rilevato che esistono champagne il cui prezzo non è molto diverso da quello di un «cava» di buona qualità.
         Inoltre, come è stato ricordato sopra, la differenza di luoghi di produzione, anche supponendo che il consumatore francese
         sappia che il «cava» può essere prodotto unicamente in Spagna, non è rilevante. Infatti, non è escluso che una stessa impresa
         produca sia «cava» sia champagne, sebbene in luoghi diversi.
      
      54     Di conseguenza, i prodotti controversi sono identici o, perlomeno, molto simili.
      –       Sulla comparazione dei segni
      55     Come emerge da una giurisprudenza costante, la valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene
         alla somiglianza visiva, fonetica o logica dei segni controversi, sull’impressione complessiva prodotta da questi ultimi,
         in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti (v. sentenza del Tribunale 14 ottobre 2003, causa
         T‑292/01, Phillips-Van Heusen/UAMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), Racc. pag. II‑4335, punto 47 e giurisprudenza
         ivi citata).
      
      56     La ricorrente afferma che la comparazione dei segni dev’essere effettuata tenendo conto del marchio anteriore così come è
         utilizzato e non come è stato registrato.
      
      57     La tesi della ricorrente non può essere accolta. Come ha giustamente rilevato la commissione di ricorso, la comparazione dev’essere
         effettuata tra i segni così come sono stati registrati o come figurano nella domanda di registrazione, indipendentemente dal
         loro impiego isolato o congiunto con altri marchi o menzioni. Pertanto, i segni da comparare sono i seguenti:
      
      
               CRISTAL
            
            
               
                  
            
         
               marchio anteriore
            
            
               marchio richiesto
            
         
      58     La commissione di ricorso ha rilevato quanto segue, rifacendosi così a quanto aveva dichiarato la divisione d’opposizione:
      «La decisione [della divisione d’opposizione] segnalava che, nonostante l’esistenza di alcune coincidenze tra i segni confrontati,
         i marchi non sono ritenuti simili sul piano visivo. Al contrario, le differenze fonetiche tra i due segni non sono sufficienti
         per dichiararli diversi, da cui si deduce la somiglianza dal punto di vista fonetico. La divisione d’opposizione ha infine
         rilevato che i segni sono simili dal punto di vista logico ed ha affermato che la parola “cristal” potrebbe suggerire i prodotti
         designati dai segni confrontati ma non potrebbe in nessun caso descriverli».
      
      59     Per quanto riguarda la comparazione dei segni sul piano visivo, occorre osservare che il marchio anteriore è costituito unicamente
         dall’elemento denominativo «cristal», mentre il marchio richiesto è un marchio figurativo, costituito dall’immagine di un
         castello e dalle parole «cristal» e «castellblanch», il tutto collocato in un ovale puntinato. La parola «castellblanch» è
         scritta in carattere grassetto e in lettere più grandi della parola «cristal». Pertanto, come giustamente afferma la ricorrente,
         l’attenzione del consumatore è attirata dapprima sulla parola «castellblanch», dato che gli elementi figurativi del marchio
         sono meramente secondari. Tuttavia, alla luce del ruolo centrale occupato dalla parola «cristal» nel marchio richiesto e del
         fatto che il marchio anteriore è interamente compreso nel marchio richiesto, sussiste una certa somiglianza visiva tra i segni
         in conflitto.
      
      60     Per quanto riguarda la comparazione fonetica, sebbene i marchi in conflitto siano diversi per quanto riguarda il numero di
         parole, di lettere, di sillabe, di vocali e di consonanti, come fa valere la ricorrente, occorre rilevare che sussiste una
         somiglianza fonetica tra i detti marchi, poiché il marchio anteriore è interamente compreso nel marchio richiesto. Inoltre,
         l’elemento comune ai due marchi in questione coincide con la prima parola del marchio richiesto ed è così il primo ad essere
         pronunciato. L’aggiunta della parola separata «castellblanch» non rimette in discussione tale somiglianza. Infatti, poiché
         la parola «cristal» è breve e incisiva, non si può escludere che, negli ordini orali, il consumatore pronunci solo tale prima
         parola. Il termine «cristal» costituisce quindi l’elemento dominante del marchio richiesto dal punto di vista fonetico. Inoltre,
         esso è identico all’unico elemento del marchio anteriore. Pertanto, sussiste una somiglianza fonetica tra i segni in conflitto.
      
      61     Per quanto riguarda la comparazione sul piano logico, va rilevato che sussiste una somiglianza tra i segni. Infatti, i due
         segni contengono la parola «cristal», che ha un contenuto logico chiaro per il pubblico pertinente in quanto il detto termine
         evoca l’idea di trasparenza e di purezza. Per contro, la parola «castellblanch» non ha un significato evidente per il pubblico
         pertinente. Alla luce di ciò, la parola «castellblanch» non può essere considerata l’elemento dominante del marchio richiesto
         sul piano logico. A tale proposito non è pertinente l’argomento della ricorrente secondo cui la parola «cristal» è descrittiva,
         o almeno evocatrice, delle caratteristiche dei prodotti in questione, il che le conferirebbe un carattere secondario all’interno
         del marchio richiesto. Infatti, tale circostanza non modifica il contenuto logico del marchio richiesto. Inoltre, non può
         escludersi che un elemento evocatore sia percepito quale elemento dominante, se gli altri elementi del segno sono ancor meno
         caratteristici (sentenza del Tribunale 25 maggio 2005, causa T‑288/03, TeleTech Holdings/UAMI – Teletech International (TELETECH
         GLOBAL VENTURES), Racc. pag. II‑1767, punto 86).
      
      62     Pertanto, va rilevato che sussistono importanti elementi di somiglianza tra i marchi in conflitto. Occorre quindi valutare
         complessivamente se sussista un rischio di confusione tra questi ultimi.
      
      –       Sul rischio di confusione
      63     La ricorrente sostiene che il marchio anteriore ha soltanto un carattere distintivo debole, poiché la parola «cristal» descrive
         ed evoca i prodotti in questione, che il detto marchio non ha acquisito carattere distintivo mediante l’uso ed esistono sul
         mercato molti altri marchi che contengono la parola «cristal», registrati per prodotti appartenenti alla classe 33.
      
      64     Nella decisione impugnata la commissione di ricorso ha respinto l’argomento secondo cui la parola «cristal» era un’indicazione
         descrittiva dei prodotti in questione rilevando che si trattava di un’indicazione evocatrice, che suggeriva il carattere cristallino
         dei vini, ma che in nessun caso descriveva il prodotto. Inoltre, la commissione di ricorso ha rilevato, in particolare in
         seguito ad un’indagine di notorietà realizzata nel febbraio 1999 in Francia, nel Regno Unito e in Italia da parte dell’istituto
         di sondaggi Gallup France (in prosieguo: il «sondaggio Gallup»), che l’elevato carattere distintivo del marchio CRISTAL era
         stato dimostrato sul mercato francese.
      
      65     Dal sondaggio Gallup risulta che il marchio CRISTAL gode di una notorietà quasi identica a quella del marchio Dom Pérignon
         sia in Francia sia in Italia e nel Regno Unito.
      
      66     Occorre rilevare che il sondaggio Gallup ha verificato la «notorietà delle partite (cuvées) di champagne pregiato in Francia,
         in Italia e nel Regno Unito» nel febbraio 1999. Dalla parte intitolata «Contesto, obiettivi e metodologia» risulta che i rappresentanti
         dell’interveniente hanno inteso realizzare uno studio di notorietà dello champagne contrassegnato dal marchio CRISTAL «presso
         alberghi, ristoranti e cantinieri di alto livello» e che le «informazioni sono state raccolte presso sommeliers o direttori
         di cantine di alberghi, ristoranti e cantinieri di alto livello». In ciascuno dei paesi studiati sono state realizzate 100
         interviste.
      
      67     Occorre rilevare che tale sondaggio dimostra la notorietà del marchio CRISTAL soltanto per una parte del pubblico interessato.
         Infatti, il detto sondaggio non ha studiato la notorietà del marchio CRISTAL tra i consumatori medi, bensì tra i consumatori
         professionisti, per giunta altamente specializzati nel settore. Inoltre, gli altri documenti prodotti dall’interveniente dimostrano
         soltanto, anch’essi, la notorietà per un pubblico specializzato, poiché si tratta in particolare di estratti di giornali specializzati
         nel settore viticolo. Sulla base di tali documenti non si può dimostrare che il marchio CRISTAL goda di una reputazione presso
         il consumatore medio francese.
      
      68     Tuttavia, anche se una notorietà o una reputazione del marchio anteriore non può essere affermata per tutto il pubblico pertinente,
         sussiste un rischio di confusione tra i marchi in conflitto, che comprende il rischio di associazione, data l’identità o,
         perlomeno, la forte somiglianza tra i prodotti in questione e la somiglianza tra i segni corrispondenti. È parimenti indifferente
         il fatto che il marchio anteriore abbia o meno un elevato carattere distintivo intrinseco.
      
      69     Infatti, se il carattere distintivo del marchio anteriore va preso in considerazione per valutare il rischio di confusione
         (v., per analogia, sentenza Canon, cit., punto 24), esso è solo uno degli elementi considerati in tale valutazione. Così,
         anche in presenza di un marchio anteriore a debole carattere distintivo, può sussistere un rischio di confusione, in particolare
         a causa di una somiglianza dei segni e dei prodotti o dei servizi considerati [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 16
         marzo 2005, causa T‑112/03, L’Oréal/UAMI – Revlon (FLEXI AIR), Racc. pag. II‑949, punto 61].
      
      70     In ogni caso, la parola «cristal» non è assolutamente descrittiva dei prodotti in questione, ma può essere considerata evocatrice.
         Pertanto, occorre rilevare che il marchio CRISTAL ha un carattere distintivo medio, ma non debole, come afferma la ricorrente.
      
      71     Per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo cui esistono altri marchi che contengono la parola «cristal» registrati
         per i prodotti appartenenti alla classe 33, che dimostrerebbe così il debole carattere distintivo del marchio anteriore nonché
         la coesistenza pacifica tra i marchi in questione, è sufficiente rilevare come non sia dimostrato che tali marchi esercitino
         i loro effetti o corrispondano ad un’utilizzazione in relazione ai prodotti controversi e in particolare ai vini spumanti.
      
      72     Inoltre, anche se non è del tutto escluso che, in taluni casi, la coesistenza di marchi anteriori sul mercato possa eventualmente
         ridurre il rischio di confusione tra due marchi in conflitto rilevato dagli organi dell’UAMI, siffatta eventualità può essere
         presa in considerazione solo qualora, quanto meno, nel corso del procedimento dinanzi all’UAMI riguardante gli impedimenti
         relativi alla registrazione, il richiedente il marchio comunitario abbia debitamente dimostrato che la detta coesistenza si
         fondava sull’insussistenza di un rischio di confusione, nella mente del pubblico di riferimento, tra i marchi anteriori da
         esso fatti valere e il marchio anteriore dell’interveniente su cui si fonda l’opposizione e con riserva del fatto che i marchi
         anteriori di cui trattasi e i marchi in conflitto siano identici [sentenza del Tribunale 11 maggio 2005, causa T‑31/03, Grupo
         Sada/UAMI – Sadia (GRUPO SADA), Racc. pag. II‑1667, punto 86].
      
      73     Nella fattispecie occorre rilevare che, nel corso del procedimento amministrativo, l’unico elemento apportato dalla ricorrente
         è costituito da copie delle fotografie di alcune delle registrazioni dei marchi fatti valere nonché da certificati di registrazione
         a sostegno dell’affermazione secondo cui tali registrazioni coesistevano nel mercato con il marchio anteriore dell’interveniente.
         È sufficiente rilevare che i marchi anteriori in questione non sono identici ai marchi in conflitto. Inoltre, tali informazioni
         sono insufficienti a dimostrare che il rischio di confusione tra i marchi in conflitto sia ridotto e, a fortiori, eliminato
         (v., in tal senso, sentenza GRUPPO SADA, cit., punto 87).
      
      74     Per quanto riguarda l’asserita coesistenza del marchio anteriore CRISTAL con il marchio nazionale CRISTAL CASTELLBLANCH della
         ricorrente, è sufficiente rilevare che la ricorrente non ha neppure dimostrato che tale coesistenza si basasse sull’assenza
         di un rischio di confusione. Al contrario, risulta dal fascicolo che i marchi della ricorrente e dell’interveniente sono stati
         oggetto di vari conflitti, dimostrando così che tale asserita coesistenza non è stata pacifica.
      
      75     Per quanto riguarda le varie decisioni nazionali fatte valere dalle parti, è sufficiente rilevare che il regime comunitario
         dei marchi è un sistema autonomo, costituito da un complesso di norme e che persegue obiettivi specifici, e che l’applicazione
         di tale regime è indipendente da ogni sistema nazionale [sentenza del Tribunale 5 dicembre 2000, causa T‑32/00, Messe München/UAMI
         (electronica), Racc. pag. II‑3829, punto 47].
      
      76     Alla luce di ciò, il secondo motivo della ricorrente dev’essere respinto.
      77     Di conseguenza, il ricorso dev’essere interamente respinto.
       Sulle spese
      78     Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
         domanda. Poiché l’UAMI e l’interveniente ne hanno fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, va condannata alle spese
         sostenute da questi ultimi.
      
      Per questi motivi,
      IL TRIBUNALE (Terza Sezione)
      dichiara e statuisce:
      1)      Il ricorso è respinto.
      2)      La ricorrente è condannata alle spese.
      
               Jaeger 
            
            
                Tiili 
            
            
                Czúcz
            
         Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l’8 dicembre 2005.
      
               Il cancelliere 
            
             
            
                      Il presidente
            
         
               E. Coulon 
            
             
            
                     M. Jaeger
            
         * Lingua processuale: l'inglese.