CELEX: 62009CC0265
Language: lt
Date: 2010-05-06
Title: Generalinio advokato Bot išvada, pateikta 2010 m. gegužės 6 d. # Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) prieš BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG. # Apeliacinis skundas - Bendrijos prekių ženklas - Paraiška įregistruoti vaizdinį žymenį "α" - Absoliutūs atmetimo pagrindai - Skiriamasis požymis - Prekių ženklas, kurį sudaro viena raidė. # Byla C-265/09 P.

GENERALINIO ADVOKATO 
      YVES BOT IŠVADA,
      pateikta 2010 m. gegužės 6 d.1(1)
      
      Byla C‑265/09 P
      Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT)
      prieš
      BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG 
      „Apeliacinis skundas – Bendrijos prekių ženklas – Iš vienos raidės sudarytas žymuo – Absoliutus atsisakymo registruoti prekių ženklą pagrindas – Reglamentas (EB) Nr. 40/94 – 7 straipsnio 1 dalies b punktas – Skiriamasis požymis – Vertinimo metodas – Konkretus nagrinėjimas atsižvelgiant į prekes ir paslaugas, numatytas paraiškoje“1.        Ar pagal 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 40/94(2) dėl Bendrijos prekių ženklo 7 straipsnio 1 dalies b punktą Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam
         dizainui) (VRDT) gali, nepažeisdama minėto reglamento, nuspręsti, jog a priori vienos nestilizuotos raidės negalima registruoti kaip Bendrijos prekių ženklo?
      
      2.        Toks yra pagrindinis šiame VRDT apeliaciniame skunde dėl 2009 m. balandžio 29 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo BORCO-Marken-Import Matthiesen prieš VRDT (α)(3) keliamas klausimas.
      
      3.        Skundžiamu sprendimu Pirmosios instancijos teismas patenkino BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG (toliau – BORKO) pateiktą ieškinį dėl 2006 m. lapkričio 30 d. VRDT apeliacinės tarybos sprendimo (toliau – ginčijamas sprendimas),
         kuriuo ji, remdamasi reglamento 7 straipsnio 1 dalies b punktu, atmetė paraišką registruoti žymenį „α“ dėl skiriamųjų požymių
         nebuvimo, panaikinimo. Pirmosios instancijos teismas nusprendė, jog šio žymens skiriamajam požymiu įvertinti VRDT taikė minėtos
         nuostatos neatitinkantį metodą, nes nebuvo konkrečiai išnagrinėtas skiriamasis požymis, atsižvelgiant į paraiškoje nurodytas
         prekes. Dėl to Pirmosios instancijos teismas nurodė VRDT iš naujo nagrinėti minėtą paraišką.
      
      4.        Apeliaciniame skunde VRDT teigia, jog skundžiamame sprendime buvo padaryta teisės klaida aiškinant Reglamento 7 straipsnio
         1 dalies b punktą, nes, priešingai nei nurodė Pirmosios instancijos teismas, ji neprivalėjo atlikti tokio nagrinėjamo žymens
         patikrinimo.
      
      5.        Šioje išvadoje pateiksiu priežastis, dėl kurių manau, jog VRDT nepagrįstai kritikuoja Pirmosios instancijos teismo argumentus.
         Išaiškinsiu, jog kadangi, remiantis reglamento 4 straipsniu, raidės yra nurodomos tarp žymenų, kurie gali būti registruojami,
         jų skiriamasis požymis reglamento 7 straipsnio 1 dalies b punkto prasme turi būti vertinamas atsižvelgiant į kiekvieną konkrečią
         situaciją bei į paraiškoje nurodytų prekių pobūdį ir ypatybes. Taigi, kaip ir Pirmosios instancijos teismas, manau, jog neatlikdama
         jokio konkretaus ginčijamo žymens skiriamojo požymio patikrinimo VRDT netinkamai pritaikė reglamentą, nes nusprendė, jog pagal
         reglamento 7 straipsnio 1 dalies b punktą a priori negalima registruoti vienos nestilizuotos raidės. Tad Teisingumo Teismui siūlysiu atmesti šį apeliacinį skundą.
      
      I –    Teisinis pagrindas
      6.        Remiantis reglamento 4 straipsniu „Žymenys, galintys sudaryti Bendrijos prekių ženklą“:
      
      „Bendrijos prekių ženklą gali sudaryti bet kokie žymenys, kuriuos galima pavaizduoti grafiškai, būtent: žodžiai, tarp jų asmenų
         pavardės, dizainas, raidės, skaitmenys, išorinis prekių arba jų įpakavimo vaizdas, jeigu jie leidžia atskirti vienos įmonės
         prekes ar paslaugas nuo kitų įmonių prekių ar paslaugų“.
      
      7.        Reglamento 7 straipsnyje, skirtame absoliutiems atmetimo pagrindams numatyta:
      
      „1. Neregistruojami šie žymenys:
      <...>
      b)      neturintys jokio skiriamojo požymio prekių ženklai;
      <...>“
      8.        Šios dvi nuostatos identiškai pakartoja atitinkamai 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmosios tarybos Direktyvos 89/104/EEB valstybių
         narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti 2 straipsnį ir 3 straipsnio 1 dalies b punktą(4).
      
      II – Faktinės bylos aplinkybės
      9.        Galima taip trumpai išdėstyti skundžiamame sprendime nurodytas faktines aplinkybes.
      
      10.      2005 m. rugsėjo 14 d., remdamasi reglamentu, BORCO pateikė VRDT paraišką įregistruoti Bendrijos prekių ženklą. Kaip vaizdinį
         prekių ženklą buvo prašoma įregistruoti šį žymenį:
      
      
      11.      Prekės, kurioms buvo prašoma registruoti prekių ženklą, priklauso peržiūrėtos ir iš dalies pakeistos 1957 m. birželio 15 d.
         Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklams registruoti 33 klasei ir atitinka tokį aprašymą:
         „Alkoholiniai gėrimai, išskyrus alų, vynas, putojantis vynas ir gėrimai, kurių sudėtyje yra vyno“.
      
      12.      2006 m. gegužės 31 d. sprendimu ekspertas, remdamasis Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktu, dėl to, jog žymuo
         neturi skiriamojo požymio, atmetė paraišką įregistruoti prekių ženklą. Ekspertas nurodė, jog prekių ženklas, kurį buvo prašoma
         įregistruoti, yra tiksli graikų abėcėlės mažosios raidės „α“ kopija be grafinių pakeitimų ir jog graikiškai kalbantys pirkėjai
         šiame žymenyje neįžvelgtų prekių ženklo paraiškoje apibūdintų prekių komercinės kilmės nuorodos.
      
      13.      2006 m. birželio 15 d. ieškovė pateikė VRDT apeliaciją dėl šio sprendimo. Apeliacija buvo atmesta ginčijamu sprendimu, nurodant,
         jog pateiktas žymuo neturi skiriamojo požymio, kurio reikalaujama pagal Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktą.
      
      III – Procesas Pirmosios instancijos teisme ir skundžiamas sprendimas
      14.      BORCO pateikė ieškinį, kuriuo prašė panaikinti ginčijamą sprendimą ir kuris buvo įregistruotas Pirmosios instancijos teismo
         kanceliarijoje 2007 m. vasario 5 d. Ieškinyje buvo remiamasi trimis pagrindais, susijusiais su trijų reglamento nuostatų,
         t. y. 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktų bei 12 straipsnio, pažeidimu.
      
      15.      Skundžiamu sprendimu Pirmosios instancijos teismas panaikino ginčijamą VRDT sprendimą ir nurodė VRDT iš naujo nagrinėti aptariamą
         registracijos paraišką, atsižvelgiant į teismo sprendime nurodytus motyvus.
      
      IV – Procesas Teisingumo Teisme ir šalių reikalavimai
      16.      2009 m. liepos 15 d. apeliaciniu skundu VRDT Teisingumo teismo prašo panaikinti skundžiamą sprendimą. Pirmiausia ji prašo
         Teisingumo Teismo atmesti BORCO pateiktą ieškinį dėl panaikinimo, o nepatenkinus pirmojo reikalavimo, – grąžinti bylą Bendrajam
         teismui. Abiem atvejais VRDT Teisingumo teismo prašo priteisti iš BORCO abiejų instancijų bylinėjimosi išlaidas.
      
      17.      BORCO prašo apeliacinį skundą atmesti ir priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.
      
      V –     Apeliacinis skundas
      18.      Nagrinėjamas apeliacinis skundas suteikia Teisingumo Teismui galimybę pateikti principinę poziciją dėl metodo, kurį VRDT turi
         taikyti vertindama iš vienos nestilizuotos raidės sudaryto žymens, siekiamo įregistruoti kaip Bendrijos prekių ženklą, skiriamąjį
         požymį. Ši pozicija turėtų nutraukti VRDT ir Pirmosios instancijos teismo nesutarimą šiuo klausimu.
      
      19.      Remiantis nusistovėjusia praktika, VRDT atsisako įregistruoti pavienes raides kaip prekių ženklą dėl to, jog šios raidės,
         pasak VRDT, neturi skiriamojo požymio reglamento 7 straipsnio 1 dalies b punkto prasme. Ši praktika aiškiai įtvirtinta direktyvų,
         susijusių su procedūromis VRDT, 7.5.3 punkte (B dalis „Nagrinėjimas“)(5). Šis punktas suformuluotas taip:
      
      „ <…>
      <…> VRDT ir toliau remdamasi [reglamento] 7 straipsnio 1 dalies b punktu atsisako įregistruoti pavienes raides ar skaitmenis.
         Tai pateisinama visų pirma tuo, jog yra ribotas raidžių ir skaitmenų skaičius, kuriuos kiti rinkos dalyviai gali naudoti.
         Pavyzdžiui, buvo atsisakyta registruoti skaitmenį „7“ transporto priemonėms apibūdinti <…>.
      
      Tačiau pavienės raidės ar pavieniai skaitmenys gali būti registruojami, jeigu jie yra pakankamai stilizuoti, todėl bendras
         grafinis įspūdis vyrauja palyginti su paprastą raidės ar skaitmens pateikimu. Pavyzdžiui, toliau nurodyti prekių ženklai buvo
         priimti ir įregistruoti: 
      
      –        <…> 
      –        <…>
      –        <…>
      –        <…> 
      Kitaip tariant, tokie žymenys gali būti registruojami, jeigu jie ne tik pakartoja skaitmenį ar raidę kitu šriftu.“
      20.      VRDT dėl to atsisakė įregistruoti didžiąsias raides „I“ ir „E“; abu šie sprendimai buvo panaikinti 2007 m. birželio 13 d.
         Pirmosios instancijos teismo sprendimu IVG Immobilien prieš VRDT (I)(6) ir 2008 liepos 9 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimu Hartmann prieš VRDT (E)(7).
      
      21.      Kaip ir minėtuose sprendimuose, skundžiamame sprendime Pirmosios instancijos teismas griežtai kritikuoja VRDT taikomą metodą,
         pagal kurį vertinamas žymens, sudaryto iš vienos nestilizuotos raidės, skiriamasis požymis.
      
      22.      Visų pirma Pirmosios instancijos teismas kritikuoja ginčijamo sprendimo 17–20 punktus, kuriuose Apeliacinė taryba nurodo,
         jog viena raidė, kaip antai nagrinėjamoji, turi būti laikoma neturinti jokio skiriamojo požymio, nes nėra jokio grafinio pateikimo
         elemento.
      
      23.      Skundžiamo sprendimo 42 punkte Pirmosios instancijos teismas pateikė nuomonę, jog tokiu vertinimu VRDT, pažeisdama reglamento
         4 straipsnį, netiesiogiai, bet neišvengiamai nusprendė, kad pati nagrinėjama raidė neturi minimalių skiriamųjų požymių, kurių
         reikalaujama pagal reglamento 7 straipsnio 1 dalies b punktą. Skundžiamo sprendimo 43 punkte Pirmosios instancijos teismas,
         be kita ko, priminė, jog remiantis nusistovėjusia teismų praktika žymens įregistravimas kaip prekių ženklo priklauso ne nuo
         tam tikro prekių ženklo savininko išradingumo ar vaizduotės laipsnio nustatymo, o vien nuo žymens galėjimo leisti atskirti
         prekių ženklo paraišką pateikusio asmens prekes ar paslaugas nuo tų, kurias siūlo jo konkurentai.
      
      24.      Taigi, Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog šiuo požiūriu Apeliacinė taryba neatliko jokio konkretaus patikrinimo.
         Ypač jis pažymėjo tai, jog Apeliacinė taryba, tirdama potencialias pateikto registruoti žymens galimybes, turėjo išnagrinėti,
         ar šis žymuo, paprastų graikiškai kalbančių vartotojų nuomone, negali atskirti BORCO prekių nuo tų, kurios yra kitos kilmės.
      
      25.      Didžiausia kritika išdėstyta ginčijamo sprendimo 45 punkte, kuriame Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog „atsisakymas
         iš principo pripažinti, kad pavienės raidės turi skiriamųjų požymių, neatlikus [tokio] konkretaus patikrinimo, prieštarauja
         [reglamento] 4 straipsnio formuluotei, pagal kurią raidės priskiriamos žymenims, galintiems būti pavaizduotiems grafiškai
         ir sudaryti prekių ženklus, jeigu jie gali atskirti vienos įmonės prekes ir paslaugas nuo kitų įmonių siūlomų prekių ir paslaugų“.
         
      
      26.      Būtent ginčijamo sprendimo 53–56  punktuose Pirmosios instancijos teismas tyrė, kaip VRDT vertino ir kuo pagrindė nagrinėjamo
         žymens skiriamojo požymio nebuvimą reglamento 7 straipsnio 1 dalies b punkto prasme. Šiuose punktuose numatyta:
      
      „53      Ketvirta, ginčijamo sprendimo 25 punkte Apeliacinė taryba manė, jog, „gali būti“, kad nagrinėjama visuomenė raidę „α“ suvoks
         kaip kokybės nuorodą (kokybė „A“), dydžio nuorodą arba alkoholinių gėrimų, kokie nurodyti prekių ženklo paraiškoje, tipą ar
         rūšį.
      
      54      VRDT negali tvirtinti, kad taip nuspręsdama Apeliacinė taryba patikrino konkretų nagrinėjamo žymens skiriamąjį požymį. Iš
         tikrųjų, be to, kad kelia abejonių ir dėl to praranda savo vertę, šis motyvas nesusijęs su jokiais konkrečiais faktais, galinčiais
         pateisinti išvadą, jog prašomą įregistruoti prekių ženklą atitinkama visuomenė suvoktų kaip kokybės nuorodą, dydžio nuorodą
         arba prekių, nurodytų prekių ženklo paraiškoje, tipo ar rūšies apibūdinimą (šiuo klausimu žr. minėto Sprendimo E 44 punktą). Iš to išplaukia, kad Apeliacinė taryba nenustatė, ar prašomas įregistruoti prekių ženklas neturi skiriamųjų požymių.
      
      <…>
      56      Iš viso to, kas išdėstyta, matyti, jog Apeliacinė taryba, nuspręsdama, kad pateiktas žymuo neturi skiriamųjų požymių vien
         dėl to, kad nėra pakeitimų arba grafinių ornamentų, palyginti su „Times New Roman“ šriftu, konkrečiai nepatikrinusi, ar šis
         žymuo nagrinėjamos visuomenės sąmonėje gali atskirti nagrinėjamas prekes nuo ieškovės konkurentų prekių, klaidingai taikė
         Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktą.“
      
      27.      Savo apeliaciniam skundui pagrįsti VRDT nurodo vienintelį pagrindą, susijusį su klaidingu reglamento 7 straipsnio 1 dalies
         b punkto aiškinimu, kurį pateikė Pirmosios instancijos teismas. Konkrečiau kalbant, VRDT nesutinka su minėtuose skundžiamo
         sprendimo 53 ir 56 punktuose Pirmosios instancijos teismo pateiktomis išvadomis.
      
      28.      Šį pagrindą sudaro trys dalys.
      
      29.      Pirma, VRDT teigia, jog pagal reglamento 7 straipsnio 1 dalies b punktą vertindama atitinkamo ženklo skiriamąjį požymį ji
         neprivalo visada atlikti konkretaus įvairių paraiškoje nurodytų prekių ir paslaugų patikrinimo. Antra, VRDT priekaištauja
         Pirmosios instancijos teismui dėl to, jog šis neteisingai suprato vertinimo, kurį ji turėjo atlikti pagal šią nuostatą, pobūdį.
         Kadangi tai – a priori vertinimas, jis neišvengiamai yra dubitatyvinio pobūdžio. Trečia, VRDT mano, jog Pirmosios instancijos teismas pažeidė įrodinėjimo
         pareigą, kiek tai susiję su ginčijamo žymens skiriamojo požymio įrodymu. 
      
      30.      Šio vienintelio pagrindo nagrinėjimas iš esmės reikalauja, jog Teismas nurodytų, kokį vertinimo metodą pagal reglamento 7 straipsnio
         1 dalies b punktą turėtų naudoti VRDT vertindama prašomo įregistruoti žymens skiriamąjį požymį.
      
      A –    Dėl pirmosios dalies, susijusios tuo, jog Pirmosios instancijos teismas neteisingai suprato nagrinėjamo žymens skiriamojo
            požymio vertinimo metodą pagal reglamento 7 straipsnio 1 dalies b punktą 
      31.      Pirmajai pagrindo daliai pagrįsti VRDT nurodo, jog, remiantis nusistovėjusia praktika, vertindama žymens skiriamąjį požymį
         pagal reglamento 7 straipsnio 1 dalies b punktą, ji ne visuomet privalo atlikti konkretų įvairių registracijos paraiškoje
         nurodytų prekių ir paslaugų patikrinimą. VRDT teigia, jog atlikdama šį vertinimą ji gali remtis bendrais teiginiais apie vartotojų
         suvokimą.
      
      32.      Manau, jog ši pirmoji dalis yra nepagrįsta.
      
      33.      Iš tiesų kritika, kurią Pirmosios instancijos teismo atžvilgiu išreiškia VRDT, pagrįsta reglamento 4 straipsnio ir 7 straipsnio
         1 dalies b punkto prasmės ir esmės painiojimu.
      
      34.      Remiantis nusistovėjusia teismų praktika, pagrindinė prekių ženklo funkcija yra garantuoti vartotojui ar galutiniam naudotojui
         prekės ar paslaugos, kurioms prašoma įregistruoti prekių ženklą, kilmės tapatybę ir leisti neklystant atskirti šią prekę ar
         paslaugą nuo kitos kilmės prekių ir paslaugų(8).
      
      35.      Dėl to reglamento 4 straipsnyje numatyta, jog visi žymenys, kuriuos galima pavaizduoti grafiškai, kaip antai žodžiai, piešiniai,
         raidės, skaitmenys, taip pat prekės forma ar pakuotė, gali sudaryti Bendrijos prekių ženklą, jei tokie žymenys leidžia atskirti
         vienos įmonės prekes ar paslaugas nuo kitos įmonės prekių ar paslaugų.
      
      36.      Ši nuostata aiškiai paremta prezumpcija, jog viena raidė gali sudaryti žymenį, kurį galima registruoti kaip Bendrijos prekių
         ženklą, t. y. pati raidė gali turėti skiriamąjį požymį. Taigi, nors gali kilti klausimas, ar galima įregistruoti spalvą, kvapą
         arba garsą kaip prekių ženklą, raidės registravimas, atvirkščiai, nekelia tokių klausimų.
      
      37.      Tačiau to neužtenka, kad pavienė raidė būtų įregistruota kaip Bendrijos prekių ženklas. Papildomai reikia, kad VRDT patikrintų,
         ar nėra absoliučių atsisakymo registruoti pagrindų. Būtent VRDT turi atlikti patikrinimą, numatytą reglamento 7 straipsnio
         1 dalies b punkte, kuriame reikalaujama kiekvienu konkrečiu atveju įvertinti in concreto žymens skiriamąjį požymį, atsižvelgiant į nagrinėjamos klasės prekes, t. y. šio žymens galimybę nurodyti prekių ar paslaugų,
         kuriems prašoma registracijos, kilmę.
      
      38.      Tai reikalauja detalesnio tyrimo, kurį atlikdama VRDT turi konkrečias prievoles ir kurio turinį Teisingumo teismas buvo plačiai
         apibrėžęs.
      
      39.      Tad Teisingumo Teismo praktikos analizė be didesnių sunkumų leidžia sutikti su skundžiamo sprendimo 54 ir 56 punktuose Pirmosios
         instancijos teismo pateiktomis išvadomis bei atmesti VRDT apeliacinio skundo pirmojoje dalyje nurodytą argumentą.
      
      40.      Iš tiesų dėl direktyvos 3 straipsnio, kuris suformuluotas kaip ir reglamento 7 straipsnis, Teisingumo teismas ne kartą priminė,
         jog prašant registracijos vykdomas tyrimas neturi būti minimalus, atsisakymo registruoti pagrindų, išdėstytų direktyvos 3 straipsnyje,
         nagrinėjimas turi būti griežtas, visapusiškas bei išsamus, o atsakinga institucija šiuo tikslu negali atlikti tyrimo in abstrakto(9).
      
      41.      Teisingumo Teismo nuomone, tokie reikalavimai yra pateisinami atsižvelgiant į tikrinimo prigimtį, kuris visų pirma yra patikrinimas
         a priori, ir į didelį gynybos priemonių, kuriomis gali pasinaudoti paraiškos teikėjas tuomet, kai VRDT atsisako įregistruoti ženklą,
         pasirinkimą. Kalbama apie siekį teisinio saugumo ir tinkamo administravimo sumetimais užkirsti kelią nepagrįstai prekių ženklų
         registracijai. Teisingumo Teismas taip pat atsižvelgia į direktyvos 2 ir 3 straipsniuose (atitinkamai reglamento 4 ir 7 straipsniuose)
         nurodytų registracijos kliūčių skaičių ir jų išsamų pobūdį. Šiuo požiūriu Teisingumo Teismas primena, jog tam, kad nagrinėjamas
         žymuo negalėtų būti įregistruotas kaip Bendrijos prekių ženklas, pakanka, jog būtų taikytinas vienas iš absoliučių atmetimo
         pagrindų. Kaip pažymėjo Pirmosios instancijos teismas skundžiamo sprendimo 39 punkte, Teisingumo Teismas taip pat primena,
         jog tam, kad nebūtų taikomas reglamento 7 straipsnio 1 dalies b punktas, užtenka, jog žymuo turėtų bent minimalų skiriamąjį
         požymį.
      
      42.      Taigi, kadangi prekių ženklą visada prašoma įregistruoti konkrečioms paraiškoje nurodytoms prekėms ir paslaugoms, Teisingumo
         Teismas mano, kad absoliutus atsisakymo registruoti pagrindas, koks nagrinėjimas, kuris siejamas su skiriamojo požymio nebuvimu,
         turi būti vertinamas in concreto, atsižvelgiant į kiekvieną prekę ir paslaugą, kurioms prašoma įregistruoti prekių ženklą(10). Tačiau nors toks patikrinimas tam tikrų prekių ženklų atžvilgiu gali iš tiesų pasirodyti sudėtingas, Teisingumo Teismas
         mano esant nepriimtina, jog kompetetingos institucijos, remdamosi šiais sunkumais, darytų prielaidą, kad toks ženklas a priori neturi skiriamojo požymio(11).
      
      43.      Teisingumo Teismas taip pat reikalauja, jog būtų laikomasi motyvavimo pareigos, kuri yra privaloma kiekvienai kompetetingai
         institucijai. Kaip neseniai priminė Teisingumo Teismas, ši pareiga turi leisti užtikrinti veiksmingą pareiškėjo teisių teisminę
         apsaugą(12). Konkrečiau kalbant, Teisingumo Teismo praktikoje reikalaujama, jog kompetetingos institucijos priimtame sprendime, kuriuo
         atsisakoma įregistruoti prekių ženklą, nurodytų atsisakymo registruoti priežastis kiekvienos iš šių prekių ar paslaugų atžvilgiu(13).
      
      44.      Šioje stadijoje būtų galima kelti tokį klausimą – ar vienos nestilizuotos raidės skiriamojo požymio nagrinėjimas, remiantis
         reglamento 7 straipsnio 1 dalies b punktu, yra lankstesnis nei tas, kurio reikalauja Teisingumo Teismas.
      
      45.      Taip nėra. Kaip teisingai skundžiamo sprendimo 46 punkte pastebėjo Pirmosios instancijos teismas, šioje nuostatoje neišskiriami
         skiriamojo požymio vertinimo prasme skritingų rūšių žymenys. Taigi, kaip teisingai nusprendė Pirmosios instancijos teismas,
         prekių ženklo, sudaryto iš vienos raidės, skiriamojo požymio vertinimo kriterijai yra tokie patys kaip ir tie, kurie taikomi
         kitoms prekių ženklų kategorijoms.
      
      46.      Taigi reikia konstatuoti, jog VRDT pateikto argumento, kad pagal reglamento 7 straipsnio 1 dalies b punktą vertindama nagrinėjamo
         žymens skiriamąjį požymį ji neprivalo visada atlikti konkretaus įvairių paraiškoje nurodytų prekių ir paslaugų patikrinimo,
         visiškai nepatvirtina Teisingumo Teismo praktika.
      
      47.      Kadangi remiantis reglamento 4 straipsniu raidės yra nurodomos tarp žymenų, kurie gali būti registruojami, jų skiriamasis
         požymis reglamento 7 straipsnio 1 dalies b punkto prasme turi būti vertinamas atsižvelgiant į kiekvieną konkrečią situaciją
         bei į registracijos paraiškoje nurodytų prekių pobūdį ir ypatybes.
      
      48.      Kaip skundžiamo sprendimo 53 ir 56 punktuose nurodė Pirmosios instancijos teismas, akivaizdu, kad nuspręsdama, jog „galbūt“
         nagrinėjama visuomenė raidę „α“ suvoks kaip kokybės nuorodą (kokybė „A“), dydžio nuorodą arba alkoholinių gėrimų, kokie nurodyti
         prekių ženklo paraiškoje, tipą ar rūšį“, VRDT tikrai neatliko tokio patikrinimo, kokio reikalaujama Teisingumo Teismo praktikoje.
         Kalbama apie minimalų patikrinimą, kur dydžio nuoroda, mano nuomone, yra nelogiška, kiek tai susiję su prekių, įvardintų paraiškoje,
         klase.
      
      49.      Tačiau tai nereiškia, jog šiuo atveju raidė „α“ privalo būti įregistruota alkoholiams gėrimams žymėti. Tai reiškia tik tai,
         kad, pirma, VRDT turėjo atlikti nagrinėjamo žymens skiriamojo požymio vertinimą in concreto, atsižvelgiant į paraiškoje nurodytus produktus, bei remiantis tuo motyvuoti sprendimą, kuriuo atsisakoma registruoti, ir,
         antra, ji negalėjo, nepažeisdama reglamento, nuspręsti, jog pagal 7 straipsnio 1 dalies b punktą a priori negalima registruoti vienos nestilizuotos raidės.
      
      50.      Taigi manau, kad Pirmosios instancijos teismas turėjo taisę nuspręsti, jog VRDT klaidingai pritaikė reglamento 7 straipsnio
         1 dalies b punktą.
      
      51.      Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, siūlau Teisingumo Teismui atmesti kaip nepagrįstą vienintelio VRDT nurodyto pagrindo pirmąją
         dalį, susijusią tuo, jog Pirmosios instancijos teismas neteisingai suprato nagrinėjamo žymens skiriamojo požymio vertinimo
         pagal reglamento 7 straipsnio 1 dalies b punktą metodą.
      
      B –    Dėl antrosios dalies, susijusios su tuo, jog Pirmosios instancijos teismas neteisingai suprato prašomo įregistruoti žymens
            skiriamojo požymio tyrimo pobūdį reglamento 7 straipsnio 1 dalies b punkto prasme
      52.      Antrajai pagrindo daliai pagrįsti VRDT nurodo, jog Pirmosios instancijos teismas neteisingai suprato skiriamojo požymio tyrimo,
         reikalaujamo pagal reglamento 7 straipsnio 1 dalies b punktą, pobūdį. VRDT primena, jog tai – a priori tyrimas, todėl jos sprendimas visada yra dubitatyvinis.
      
      53.      Manau, jog atsižvelgiant į tai, kas nurodyta anksčiau, galima atmesti ir šią antrąją dalį.
      
      54.      VRDT remiasi patikrinimo, kurį ji turi atlikti pagal reglamento 7 straipsnio 1 dalies b punktą, a priori pobūdžiu tam, kad pagrįstų minimalų patikrinimą, kurį atliko, ir paaiškintų dubitatyvinį savo sprendimo motyvacijos toną.
         Tačiau būtent dėl šios priežasties ir tam, kad išvengtų situacijos, kai vienas prekių ženklas nepagrįstai įregistruojamas,
         o kitą – neteisingai atsisakoma registruoti, Teisingumo Teismas, atvirkščiai, reikalavo jog VRDT atliktų griežtą, visapusišką
         bei išsamų atsisakymo registruoti pagrindų, numatytų reglamento 7 straipsnyje, patikrinimą.
      
      55.      Taigi negalima pritarti kritikai, kurią Pirmosios instancijos teismo išvadų atžvilgiu formuoja VRDT, todėl siūlau Teisingumo
         Teismui atmesti vienintelio VRDT nurodyto pagrindo antrąją dalį kaip nepagrįstą.
      
      C –    Dėl trečiosios dalies, susijusios su taisyklių dėl įrodinėjimo pareigos pažeidimu
      56.      Trečiajai pagrindo daliai pagrįsti VRDT remiasi 2007 m. spalio 25 d. Sprendimu Develey prieš VRDT (14), nurodydama, jog Pirmosios instancijos teismas skundžiamo sprendimo 54 punkte pažeidė įrodinėjimo naštos taisykles, susijusias
         su prekių ženklo skiriamojo požymio įrodymu reglamento 7 straipsnio 1 dalies b punkto prasme. Pirmosios instancijos teismas
         taip pat esą klydęs manydamas, jog VRDT, atsižvelgdama į konkrečias aplinkybes, visada turi įrodyti, jog prašomas įregistruoti
         prekių ženklas neturi skiriamojo požymio.
      
      57.      Manau, jog reikia atmesti ir trečiąją pagrindo dalį.
      
      58.      Pirma, VRDT klaidingai aiškina skundžiamo sprendimo 54 punktą. Iš tikrųjų šiame punkte Pirmosios instancijos teismas tiesiog
         konstatavo, jog nebuvo konkretaus nagrinėjamo žymens skiriamojo požymio tyrimo, atsižvelgiant į paraiškoje nurodytas prekes,
         ir todėl nusprendė, jog Apeliacinė taryba neįrodė, jog prašomas įregistruoti prekių ženklas neturi skiriamojo požymio. Tokiais
         samprotavimais Pirmosios instancijos teismas ne pažeidė įrodinėjimo naštos taisykles, o pritaikė, atsižvelgdamas į nusistovėjusią
         Teisingumo Teismo praktiką, su žymens skiriamojo požymio vertinimu susijusius reikalavimus, numatytus reglamento 7 straipsnio
         1 dalyje.
      
      59.      Antra, nors pagal minėtą Sprendimą Devele prieš VRDT ieškovas privalo pateikti konkrečią ir pagrįstą informaciją, įrodančią, kad, nepaisant Apeliacinės tarybos analizės, prašomas
         įregistruoti prekių ženklas turi skiriamąjį požymį, taip pat būtina, kad VRDT atliktų savo pareigą ir išnagrinėtų bei pakankamai
         motyvuotų prašomo įregistruoti ženklo skiriamojo požymio nebuvimą. Sunkiai sutikčiau su tuo, jog VRDT gali remtis šia praktika,
         kad nevykdytų pareigų, kurios jai tenka, be kita ko, pagal 7 straipsnio 1 dalies b punktą.
      
      60.      Taigi manau, jog trečioji vienintelio VRDT nurodyto pagrindo dalis yra nepagrįsta.
      
      61.      Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, siūlau Teisingumo teismui pripažinti, jog vienintelis VRDT nurodytas pagrindas, susijęs
         su Pirmosios instancijos teismo pateiktu netinkamu reglamento 7 straipsnio 1 dalies b punkto išaiškinimu, yra nepagrįstas,
         ir dėl to atmesti VRDT apeliacinį skundą.
      
      VI – Išvada
      62.      Atsižvelgęs į išdėstytus argumentus, siūlau Teisingumo Teismui priimti tokį sprendimą:
      
      „1.      Atmesti apeliacinį skundą.
      2.      Priteisti iš Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) bylinėjimosi išlaidas.“
      1 –	Originalo kalba: prancūzų.
      
      2 –	OL L 11, 1994, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 146, reglamentas su pakeitimais (toliau
         – reglamentas). Panaikintas vasario 26 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 207/2009 (OL L 78, p. 1), kuris įsigaliojo 2009 m. balandžio
         13 d. ir kuris dėl to nėra taikomas šioje byloje.
      
      3 –	T‑23/07, Rink. p. II‑0000, toliau – skundžiamas sprendimas.
      
      4 –	OL L 40, 1989, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 92, toliau – direktyva.
      
      5 –	Prieinamos VRDT interneto puslapyje adresu: http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/guidelines/examination_fr.pdf.
      
      6 –	T‑441/05, Rink. p. II‑1937.
      
      7 –	T‑302/06.
      
      8 –	1998 m. rugsėjo 29 d. Sprendimas Canon (C‑39/97, Rink. p. I‑5507, 28 punktas).
      
      9 –	Žr. Sprendimą Koninklijke KPN Nederland (C‑363/99, Rink. p. I‑1619, 31 punktas), taip pat 2007 m. vasario 15 d. Sprendimą BVBA Management, Training en Consultancy (C‑239/05, Rink. p. I‑1455, 30 punktas ir jame nurodyta teismų praktika).
      
      10 –	Sprendimas BVBA Management, Training en Consultancy (31 punktas ir jame nurodyta teismų praktika).
      
      11 –	Dėl reglamento 7 straipsnio 1 dalies b punkto žr. 2004 m. balandžio 29 d. Sprendimą Procter & Gambleprieš VRDT (C‑468/01 P ir C‑472/01 P, Rink. p. I‑5141, 36 punktas).
      
      12 –	2010 m. kovo 18 d. Sprendimas CFCMCEEprieš VRDT (C‑282/09 P, Rink. p. I‑0000, 39 punktas ir jame nurodyta teismų praktika).
      
      13 –	Ten pat (37 punktas ir jame nurodoma teismų praktika)
      
      14 –	C‑238/06 P, Rink. p. I‑9375, 50 punktas.