CELEX: 62009CJ0254
Language: hu
Date: 2010-09-02
Title: A Bíróság (első tanács) 2010. szeptember 2-i ítélete. # Calvin Klein Trademark Trust kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM). # Fellebbezés - Közösségi védjegy - CK CREACIONES KENNYA szóvédjegy - A többek között a CK Calvin Klein közösségi ábrás védjegy és a CK nemzeti védjegyek jogosultjának felszólalása - A felszólalás elutasítása. # C-254/09 P. sz. ügy

C‑254/09. P. sz. ügy
      Calvin Klein Trademark Trust
      kontra
      Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)
      „Fellebbezés – Közösségi védjegy – CK CREACIONES KENNYA szóvédjegy – A többek között a CK Calvin Klein közösségi ábrás védjegy és a CK nemzeti védjegyek jogosultjának felszólalása – A felszólalás elutasítása”
      Az ítélet összefoglalása
      1.        Közösségi védjegy – A közösségi védjegy meghatározása és megszerzése – Viszonylagos kizáró okok – Azonos vagy hasonló termékek,
            illetve szolgáltatások vonatkozásában lajstromozott azonos vagy hasonló korábbi védjegy jogosultja általi felszólalás – Az
            érintett védjegyek hasonlósága – Értékelési szempontok – Összetett védjegy
      (40/94 tanácsi rendelet, 8. cikk, (1) bekezdés, b) pont)
      2.        Közösségi védjegy – A közösségi védjegy meghatározása és megszerzése – Viszonylagos kizáró okok – Azonos vagy hasonló termékek,
            illetve szolgáltatások vonatkozásában lajstromozott azonos vagy hasonló korábbi védjegy jogosultja általi felszólalás – Az
            érintett védjegyek hasonlósága – Értékelési szempontok
      (40/94 tanácsi rendelet, 8. cikk, és 51. cikk, (1) bekezdés, b) pont)
      1.        Az összetéveszthetőségnek a közösségi védjegyről szóló 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja keretében belül
         történő vizsgálata során a két védjegy hasonlóságának fennállása nem feltételezi, hogy közös alkotóelemük képezi a bejelentett
         védjegy által gyakorolt összbenyomás domináns elemét. Két védjegy hasonlóságának megítéléséhez ugyanis az szükséges, hogy
         e védjegyek mindegyikét egészében vizsgálják, ami nem zárja ki, hogy az összetett védjegy által az érintett vásárlóközönségben
         keltett összbenyomás szempontjából bizonyos körülmények esetén a védjegy egy vagy több alkotóeleme domináns legyen. Mindazonáltal
         a hasonlóság értékelése csak akkor végezhető el kizárólag a domináns elemet alapul véve, ha a védjegy összes többi eleme elhanyagolható.
      
      (vö. 56. pont)
      2.        A közösségi védjegyről szóló 40/94 rendelet 8. cikke alapján indított felszólalási eljárás összefüggésében az ütköző védjegyek
         hasonlóságát az átlagfogyasztó szemszögéből – az említett védjegy benne rejlő tulajdonságaira, és nem a közösségi védjegy
         lajstromozását kérő személy magatartásával kapcsolatos körülményekre utalva – kell megítélni. Következésképpen a védjegybejelentő
         állítólagosan visszaélésszerű magatartását nem kell figyelembe venni. Ugyanis jóllehet az ilyen magatartás különösen releváns
         tényező az említett rendelet 51. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján indított törlési eljárás összefüggésében, nem olyan
         elem, amelyet a felszólalási eljárás keretében figyelembe kell venni.
      
      (vö. 46–47. pont)
A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (első tanács)
      2010. szeptember 2.(*)
      
      „Fellebbezés – Közösségi védjegy – CK CREACIONES KENNYA szóvédjegy – A többek között a CK Calvin Klein közösségi ábrás védjegy és a CK nemzeti védjegyek jogosultjának felszólalása – A felszólalás elutasítása”
      A C‑254/09. P. sz. ügyben,
      a Calvin Klein Trademark Trust (székhelye: Wilmington, Delaware [Amerikai Egyesült Államok], képviseli: T. Andrade Boué abogado)
      
      fellebbezőnek
      a Bíróság alapokmányának 56. cikke alapján 2009. július 9‑én benyújtott fellebbezése tárgyában,
      a másik fél az eljárásban:
      a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselik: O. Mondéjar Ortuño, meghatalmazotti minőségben)
      
      alperes az elsőfokú eljárásban,
      a Zafra Marroquineros SL (székhelye: Caravaca de la Cruz [Spanyolország], képviseli: J. E. Martín Álvarez abogado)
      
      beavatkozó fél az elsőfokú eljárásban,
      A BÍRÓSÁG (első tanács),
      tagjai: A. Tizzano tanácselnök, A. Borg Barthet, M. Ilešič, M. Safjan (előadó) és M. Berger bírák,
      főtanácsnok: J. Mazák,
      hivatalvezető: R. Grass,
      tekintettel az írásbeli szakaszra,
      tekintettel a főtanácsnok meghallgatását követően hozott határozatra, miszerint az ügy elbírálására a főtanácsnok indítványa
         nélkül kerül sor,
      
      meghozta a következő
      Ítéletet
      1        Fellebbezésével a Calvin Klein Trademark Trust (a továbbiakban: Calvin Klein) az Európai Közösségek Elsőfokú Bírósága T‑185/07. sz.,
         Calvin Klein Trademark Trust kontra OHIM és Zafra Marroquineros, SL (CK CREACIONES KENNYA) ügyben 2009. május 7‑én hozott
         azon ítéletének (EBHT 2009., II‑1323. o.; a továbbiakban: megtámadott ítélet) hatályon kívül helyezését kéri, amellyel az
         említett bíróság elutasította a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) második fellebbezési
         tanácsa 2007. március 29‑i határozatának (R 314/2006‑2. sz. ügy; a továbbiakban: vitatott határozat) hatályon kívül helyezése
         iránti kérelmét. E határozatával a második fellebbezési tanács helyben hagyta az OHIM felszólalási osztályának 2005. december
         22‑i azon határozatát, amely elutasította a CK CREACIONES KENNYA szóvédjegy közösségi védjegyként történő lajstromozása iránt
         a Zafra Marroquineros, SL (a továbbiakban: Zafra Marroquineros) által előterjesztett kérelemmel szemben a Calvin Klein által
         benyújtott felszólalást.
      
       Jogi háttér
      2        A közösségi védjegyről szóló, 1993. december 20‑i 40/94/EK tanácsi rendeletet (HL 1994. L 11., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás:
         17. fejezet, 1. kötet, 146. o.) hatályon kívül helyezte a közösségi védjegyről szóló, 2009. február 26‑i 207/2009/EK tanácsi
         rendelet (kodifikált változat) (HL L 78, 1. o.), amely 2009. április 13‑án lépett hatályba. A jelen jogvita azonban a tényállás
         időpontjára tekintettel még a 40/94 rendelet hatálya alá tartozik.
      
      3        A 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja az alábbiak szerint rendelkezett:
      
      „A korábbi védjegy jogosultjának felszólalása alapján a megjelölés nem részesülhet védjegyoltalomban, ha
      […]
      b)      azt azon a területen, ahol a korábbi védjegy oltalom alatt áll, a fogyasztók összetéveszthetik a korábbi védjeggyel való azonossága
         vagy hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt; az összetéveszthetőség
         magában foglalja azt az esetet is, ha a fogyasztók a megjelölést gondolati képzettársítás (asszociáció) útján kapcsolhatják
         a korábbi védjegyhez.”
      
      4        A fent említett 8. cikk (5) bekezdése szerint „[a] (2) bekezdés szerinti korábbi védjegy jogosultjának felszólalása alapján
         nem részesülhet továbbá oltalomban a korábbi védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonló megjelölés, ha az érintett áruk, illetve
         szolgáltatások nem hasonlóak, feltéve hogy – közösségi védjegy esetén – a korábbi közösségi védjegy a Közösségben, – korábbi
         nemzeti védjegy esetén – a korábbi nemzeti védjegy pedig az érintett tagállamban jó hírnevet élvez, és a megjelölés alapos
         ok nélkül történő használata sértené vagy tisztességtelenül kihasználná a korábbi védjegy megkülönböztető képességét vagy
         jó hírnevét.”
      
      5        A 40/94 rendelet 51. cikke (1) bekezdésének b) pontja az alábbiak szerint rendelkezett:
      
      „A közösségi védjegyet a Hivatalhoz [az OHIM‑hoz] benyújtott kérelem vagy a védjegybitorlási perben előterjesztett viszontkereset
         alapján törölni kell, ha
      
      […]
      b)      a megjelölést rosszhiszeműen jelentették be lajstromozásra.”
       A jogvita alapjául szolgáló tényállás
      6        2003. október 7‑én a Zafra Marroquineros a „CK CREACIONES KENNYA” szómegjelölés közösségi védjegyként történő lajstromozása
         iránt nyújtott be kérelmet az OHIM‑hoz.
      
      7        A védjegy lajstromozását a védjegyekkel ellátható termékek és szolgáltatások nemzetközi osztályozására vonatkozó, felülvizsgált
         és módosított, 1957. június 15‑i Nizzai Megállapodás (a továbbiakban: Nizzai Megállapodás) szerinti 18. és 25. osztályba tartozó
         árukkal kapcsolatban kérelmezték, az alábbi leírással:
      
      –        18. osztály: „Bőr és bőrutánzatok, ezen anyagokból készült olyan termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; állatbőrök
         és irhák; utazótáskák és bőröndök; esernyők, napernyők és sétapálcák; ostorok, hámok, nyergek és lószerszámok;
      
      –        25. osztály: „Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk”.
      8        E védjegybejelentést a Közösségi Védjegyértesítő 2004. június 7‑i, 23/2004. számában hirdették meg.
      
      9        2004. szeptember 6‑án a Calvin Klein a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja, (2) bekezdésének c) pontja és (5) bekezdése
         alapján felszólalt a bejelentett védjegy lajstromozásával szemben.
      
      10      A felszólalás az alábbi korábbi védjegyeken alapult:
      
      –        a Nizzai Megállapodás szerinti 3., 4., 8., 9., 14., 16., 18., 20., 21., 24., 25., 26., 27., 35. és 42. osztályba tartozó áruk
         és szolgáltatások vonatkozásában lajstromozott, 66172. számú, alábbi közösségi védjegy:
      
      
      –        az említett megállapodás szerinti 18. osztályba tartozó áruk vonatkozásában lajstromozott, 2023213. számú, alábbi spanyol
         védjegy:
      
      
      –        az említett megállapodás szerinti 25. osztályba tartozó áruk vonatkozásában lajstromozott, 2028104. számú, alábbi spanyol
         védjegy:
      
      
      11      A felszólalást a korábbi védjegyekkel jelölt valamennyi árura és szolgáltatásra alapították, és a védjegybejelentésben foglalt
         valamennyi áru ellen irányult.
      
      12      Az OHIM felszólalási osztálya 2005. december 22‑i határozatával egészében elutasította a felszólalást. Úgy ítélte meg, hogy
         az érintett fogyasztó szempontjából egyáltalán nem áll fenn a szóban forgó védjegyek összetévesztésének veszélye.
      
      13      2006. február 22‑én a fellebbező fellebbezést nyújtott be az OHIM‑hoz a felszólalási osztály említett határozata ellen.
      
      14      2007. március 29‑i határozatával a második fellebbezési tanács elutasította a fellebbezést. Úgy ítélte meg, hogy a szóban
         forgó megjelölések között nem áll fenn olyan mértékű hasonlóság, hogy az érintett vásárlóközönség szempontjából fennállna
         az összetévesztés veszélye.
      
       Az Elsőfokú Bíróság előtti eljárás és a megtámadott határozat
      15      Az Elsőfokú Bíróság Hivatalához 2007. május 29‑én benyújtott keresetével a Calvin Klein a vitatott határozat hatályon kívül
         helyezését kérte, továbbá azt, hogy az Elsőfokú Bíróság kötelezze az OHIM‑ot a bejelentett védjegy lajstromozásának megtagadására.
         Keresete alátámasztására a 40/94 rendelet 8. cikke (1) és (5) bekezdésének megsértésére alapított egyetlen jogalapra hivatkozott.
      
      16      A megtámadott ítélettel az Elsőfokú Bíróság e keresetet elutasította.
      
      17      Az Elsőfokú Bíróság a megtámadott ítélet 32. pontjában először is emlékeztetett arra, hogy az állandó ítélkezési gyakorlat
         szerint az összetéveszthetőséget átfogóan kell értékelni az alapján, hogy az érintett vásárlóközönség milyen képet alkot a
         megjelölésekről és a szóban forgó árukról vagy szolgáltatásokról, és figyelembe kell venni valamennyi, az adott ügyre jellemző
         tényezőt, különösen a megjelölések és a megjelölt áruk vagy szolgáltatások hasonlósága közötti kölcsönös függőséget.
      
      18      Másodsorban az említett ítélet 33. pontjában hangsúlyozta, hogy az összetéveszthetőség annál nagyobb mértékű, minél jelentősebb
         a korábbi védjegy megkülönböztető képessége. Tehát azok a védjegyek, amelyek önmagukban vagy piaci ismertségüknél fogva erőteljes
         megkülönböztető képességgel rendelkeznek, kiterjedtebb oltalmat élveznek, mint azok, amelyek gyengébb megkülönböztető képességgel
         rendelkeznek.
      
      19      Az említett ítélet 35. pontjában azt is megállapította, hogy a felek nem vitatják a szóban forgó áruk azonosságát.
      
      20      Az ütköző megjelölések hasonlóságát illetően az Elsőfokú Bíróság a megtámadott ítélet 38. pontjában hangsúlyozta, hogy az
         összetéveszthetőség átfogó értékelésénél a megjelölések által keltett összbenyomást kell alapul venni, különösen a megkülönböztető
         és domináns jegyeik figyelembevételével. Az említett ítélet 39. pontjában emlékeztetett arra, hogy valamely összetett védjegy,
         amelynek egyik alkotóeleme megegyezik valamely másik védjegyével, vagy hasonlít ahhoz, csak akkor tekinthető ehhez a védjegyhez
         hasonlónak, ha ez az alkotóelem az összetett védjegy által keltett összbenyomás domináns eleme. Az Elsőfokú Bíróság az említett
         ítélet 40. pontjában kiemeli, hogy az összehasonlítást a kérdéses védjegyeket megvizsgálva –mindegyiket egészében tekintve
         – kell elvégezni.
      
      21      Az Elsőfokú Bíróság a megtámadott ítélet 42. pontjában megállapította, hogy a „creaciones kennya” szavak méretüknél fogva
         sokkal fontosabb szerepet kapnak, mint a „ck” betűcsoport, valamint olyan szintaktikai és fogalmi egységet alkotnak, amely
         a védjegy egészét meghatározza. Ahogyan ugyanis az Elsőfokú Bíróság az említett ítélet 43. pontjában pontosította, a „creaciones
         kennya” elem bizonyosan rendelkezik megkülönböztető képességgel a Nizzai Megállapodás szerinti 18. és 25. osztályba tartozó
         ruházati cikkek és divatkellékek vonatkozásában. Ezt a megkülönböztető képességet egyébként az sem kérdőjelezi meg, hogy az
         érintett vásárlóközönség összekapcsolhatja a „kennya” szót Kenyával mint országgal, mivel a két szót eltérően írják. Az Elsőfokú
         Bíróság ezt követően az említett ítélet 44. pontjában megjegyezte, hogy a „creaciones” és a „kennya” szavak első betűinek
         megfelelő „ck” elem mellékes helyet foglal el a „creaciones kennya” elemhez képest.
      
      22      A megtámadott ítélet 45. pontjából következik, hogy az érintett fogyasztó mindenekelőtt a „creaciones kennya” szavakat jegyzi
         meg, amelyre igen nagy mértékben fogja a figyelmét irányítani. A jelen esetben pusztán az, hogy a „ck” betűcsoport a bejelentett
         védjegy elején helyezkedik el, nem elegendő ahhoz, hogy ez legyen a védjeggyel keltett összbenyomás domináns eleme.
      
      23      A megjelölések vizuális hasonlóságával kapcsolatban az Elsőfokú Bíróság a megtámadott ítélet 46–48. pontjában megállapította,
         hogy a korábbi védjegyek az egyedüli vagy domináns „ck” elemből állnak, amelynek sajátos grafikával történő ábrázolása e védjegyeket
         bennerejlő megkülönböztetőképességgel ruházza fel. Az Elsőfokú Bíróság szerint pusztán amiatt, hogy a korábbi védjegyek egyedüli
         vagy domináns „ck” ábrás eleme és a bejelentett védjegy „ck” eleme vizuálisan hasonló, nem jön létre vizuális hasonlóság a
         vitatott védjegyek között, tekintettel egyrészt a CK CREACIONES KENNYA védjeggyel keltett összbenyomásra, másrészt a korábbi
         védjegyekre jellemző sajátos grafikai ábrázolásra, azaz a „c” betűnek a „k” betűhöz viszonyított kisebb méretére és középmagasságban
         való elhelyezkedésére. Az Elsőfokú Bíróság úgy vélte, hogy a szóvédjegyek lajstromozásából eredő oltalom a lajstromozási kérelemben
         szereplő szóra, és nem azon különös grafikai vagy stílusbeli jellemzőkre vonatkozik, amelyekkel az említett védjegyek adott
         esetben rendelkezhetnek.
      
      24      Hangzásbeli szempontból az Elsőfokú Bíróság az említett ítélet 49. és 50. pontjában azt is megállapította, hogy a szóban forgó
         védjegyek nem hasonlók. A bejelentett védjegyre ugyanis vagy csak a „creaciones kennya” szavakkal, vagy a teljes „ck creaciones
         kennya” kifejezéssel fognak utalni. Kevéssé valószínű, hogy a bejelentett védjegyre kizárólag a „ck” betűcsoport kimondásával
         fognak utalni.
      
      25      A megtámadott ítélet 51. pontjából következik, hogy fogalmi szempontból a fellebbezési tanács nem követett el hibát annak
         megállapításakor, hogy a „creaciones kennya” szavak, amelyekből a „ck” betűcsoport ered, a korábbi védjegyekhez képest fogalmi
         különbséget hoznak létre. Míg a bejelentett védjegyben a „ck” betűcsoport a „creaciones kennya” szavakból ered, a korábbi
         védjegyeket alkotó „ck” betűcsoport a híres divatcikkgyártó és –tervező Calvin Kleinra utal.
      
      26      Következésképpen az Elsőfokú Bíróság a megtámadott ítélet 52. pontjában úgy ítélte, hogy az ütköző védjegyek hasonlóságának
         hiánya az említett megjelölések vizuális, hangzásbeli és fogalmi különbségekből következik.
      
      27      Az összetéveszthetőséget illetően az Elsőfokú Bíróság a megtámadott ítélet 53–55. cikkében úgy véli, hogy a szóban forgó védjegyek
         hasonlóságának hiányában nincsen helye az összetévesztés veszélye fennállása megállapításának. Az ütköző védjegyek által jelölt
         áruk azonossága sem változtat ezen a megítélésen. Ezenkívül jóllehet a jó hírnevüknek köszönhetően erőteljesebb megkülönböztető
         képességgel rendelkező védjegyek kiterjedtebb oltalmat élveznek, a jelen ügyben a korábbi védjegyek jó hírnevének elismerése
         nem kérdőjelezi meg azon megállapítást, amely szerint a vitatott védjegyek nagyon különböző összbenyomást keltenek, és ezért
         nem állapítható meg az összetévesztés veszélye.
      
      28      A fellebbező arra vonatkozó érvével kapcsolatban, miszerint az érintett vásárlóközönség a bejelentett védjegyet a Calvin Klein
         egyik származtatott védjegyeként foghatja fel, az Elsőfokú Bíróság a megtámadott ítélet 56. pontjában úgy vélte, hogy az ütköző
         védjegyeknek nincsen közös domináns eleme.
      
       A Bíróság előtti eljárás
      29      Fellebbezésében a fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság helyezze hatályon kívül a megtámadott ítéletet, továbbá az OHIM‑ot és
         a Zafra Marroquineros‑t kötelezze a költségek viselésére.
      
      30      Az OHIM és a Zafra Marroquineros azt kérik, hogy a Bíróság utasítsa el a fellebbezést, és a fellebbezőt kötelezze a költségek
         viselésére.
      
       A fellebbezésről
      31      Fellebbezése alátámasztására a fellebbező két – egyrészről a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének, másrészről pedig az
         említett rendelet 8. cikke (5) bekezdésének megsértésére alapított – jogalapra hivatkozik.
      
       Az első jogalapról
       A felek érvei
      32      Első jogalapjával, amely lényegében három részre oszlik, a fellebbező azt állítja, hogy az Elsőfokú Bíróság megsértette a
         40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének értelmezésével kapcsolatos – az ügy valamennyi releváns tényezője figyelembevétele
         szükségességére vonatkozó – ítélkezési gyakorlatot.
      
      33      Az első jogalap első részével a fellebbező azt rója fel az Elsőfokú Bíróságnak, hogy figyelmen kívül hagyta azt a tényt, miszerint
         a Zafra Marroquineros a „CK” betűket elkülönülten, továbbá nagy domború betűkkel, az igen apró betűkkel írt CREACIONES KENNYA
         kifejezésekkel kísérve ábrázolta a cK és a Calvin Klein jó hírnevű védjegyek utánzása céljából. A Zafra Marroquineros magatartása
         tehát bizonyítja, hogy a „CK” betűk a bejelentett védjegy leginkább megkülönböztető részét képezik. A fellebbező álláspontja
         szerint a Zafra Marroquineros önnön magatartása révén a jogi érvelésének ellentmondva cselekedett. Márpedig az egyik általános
         jogelv szerint senki nem járhat el saját cselekményeivel ellentétesen.
      
      34      Az Elsőfokú Bíróság a Bíróság ítélkezési gyakorlatát megsértve elmulasztotta figyelembe venni a Zafra Marroquineros magatartását
         annak meghatározása érdekében, hogy a bejelentett közösségi védjegynek melyik a legjelentősebb és legszembeötlőbb eleme. Az
         említett magatartás jogi értékelését tehát a megtámadott ítéletben nem azon ítélkezési gyakorlatra tekintettel végezték el,
         amely szerint az adott ügy összes releváns tényezőjét figyelembe kell venni. Márpedig a fellebbező szerint a Zafra Marroquineros
         említett magatartására tekintettel meg kell állapítani, hogy a bejelentett védjegyben a „CK” betűk a leginkább megkülönböztetőek.
      
      35      Az első jogalap második részével a fellebbező azt rója az Elsőfokú Bíróság terhére, hogy elferdítette a tényeket azzal, hogy
         a Zafra Marroquineros magatartásának figyelembevétele nélkül kimondta, miszerint a „CREACIONES KENNYA” kifejezés képezi a
         bejelentett védjegy leginkább szembeötlő részét.
      
      36      Az első jogalap harmadik részével a fellebbező azt kifogásolja, hogy az Elsőfokú Bíróság nem vette figyelembe a „CK” betűk
         jelentőségét, következésképpen nem végezte el az – említett betűknek az ütköző védjegyekben való jelenléte folytán fennálló –
         összetéveszthetőség vizsgálatát. Márpedig az összetévesztés veszélyét a jelen esetben fokozza a korábbi védjegy jó hírneve,
         és azon körülmény, hogy az ütköző védjegyekkel megjelölt áruk teljes mértékben megegyeznek egymással.
      
      37      A divatágazatban ugyanis elterjedt, hogy a ruházati termékek gyártóit a nevükből képzett betűszót alkotó betűkkel azonosítják
         oly módon, hogy amikor a védjegyek ezen ágazatban jó hírnevet szereznek, azokat mind vizuális, mind hangzásbeli alapon két
         betűjük alapján azonosítják. Jogi szempontból tehát fennáll a szóban forgó védjegyek összetévesztésének veszélye, mivel a
         bejelentett védjegy „CK” betűi a fogyasztó számára igen megkülönböztető elemet képeznek, amennyiben a divatágazatban a „CK”
         betűkkel Calvin Kleint azonosítják.
      
      38      Az OHIM a fellebbezés első jogalapjának elfogadhatatlanságára hivatkozik, amennyiben az arra irányul, hogy a Bíróság saját
         tényértékelését helyezze az Elsőfokú Bíróságé helyébe. A Bíróság előtt előterjesztett fellebbezés kizárólag jogkérdésre vonatkozhat,
         a tények értékelése tehát – az elé terjesztett bizonyítékok elferdítésének esetét kivéve – nem minősül jogkérdésnek, amelyet
         –mint ilyet – a Bíróságnak kell megvizsgálnia.
      
      39      Az OHIM álláspontja szerint a fellebbező által az első joglap keretében előterjesztett érvelés valójában a jogvita tárgyának
         módosítását feltételezi. Míg a vitatott védjegy a „CK CREACIONES KENNYA” szómegjelölés, a fellebbező eltérő megjelölésekre,
         azaz a fent említett szómegjelölés különös grafikai ábrázolására hivatkozott. Egyébiránt a jelen ügyben az Elsőfokú Bíróság
         nem ferdítette el a bizonyítékokat, amennyiben e bizonyítékok értékelése a fellebbező által említett esetekben nem alkalmazható.
      
      40      A fellebbezőnek az „egyértelmű” utánzás tényére vonatkozó érve sem elfogadható a jelen ügyben, amelynek a tárgya annak meghatározása,
         hogy fennáll‑e a korábbi jogok, illetve a közösségi védjegyként lajstromoztatni kért konkrét és pontos megjelölés összetévesztésének
         a veszélye. Ilyen jellegű következtetésekre adott esetben védjegybitorlás vagy tisztességtelen verseny tárgyában folyó eljárásokban
         kellene hivatkozni.
      
      41      A Zafra Marroquineros arra hivatkozik, hogy a megtámadott ítélet nem sértette meg a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének
         értelmezésével kapcsolatos ítélkezési gyakorlatot.
      
      42      Az ütköző védjegyek hasonlóságának vizsgálata során a védjegyeket egészükben tekintve, lajstromozott és bejelentett állapotukban
         kell figyelembe venni, azok lehetséges feltételezett alkalmazása nem releváns. Ráadásul a Zafra Marroquineros azon feltételezett
         szándéka, hogy a fellebbező korábbi védjegyeit utánozza, ami semmiképpen nem áll fenn, nem lehet releváns a két védjegy összetéveszthetőségének
         vizsgálata szempontjából.
      
       A Bíróság álláspontja
      43      Az első jogalap első részét illetően emlékeztetni kell arra, hogy a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontjának
         megfelelően a korábbi védjegy jogosultjának felszólalása alapján a megjelölés nem részesülhet védjegyoltalomban, ha azt azon
         a területen, ahol a korábbi védjegy oltalom alatt áll, a fogyasztók összetéveszthetik a korábbi védjeggyel való azonossága
         vagy hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt. Ugyenezen rendelkezés
         szerint az összetéveszthetőség magában foglalja azt az esetet is, ha a fogyasztók a megjelölést gondolati képzettársítás (asszociáció)
         útján kapcsolhatják a korábbi védjegyhez.
      
      44      A Bíróság állandó ítélkezési gyakorlata szerint a vásárlóközönség tudatában fennálló összetévesztés veszélyét átfogóan kell
         értékelni, figyelembe véve az ügy valamennyi releváns tényezőjét (lásd különösen a C‑251/95. sz. SABEL‑ügyben 1997. november
         11‑én hozott ítélet [EBHT 1997., I‑6191. o.] 22. pontját; a C‑342/97. sz. Lloyd Schuhfabrik Meyer ügyben 1999. június 22‑én
         hozott ítélet [EBHT 1999., I‑3819. o.] 18. pontját; a C‑120/04. sz. Medion‑ügyben 2005. október 6‑án hozott ítélet [EBHT 2005.,
         I‑8551. o.] 27. pontját; a C‑334/05. P. sz., OHIM kontra Shaker ügyben 2007. június 12‑én hozott ítélet [EBHT 2007., I‑4529. o.]
         34. pontját, valamint a C‑498/07. P. sz., Aceites del Sur‑Coosur kontra Koipe ügyben 2009. szeptember 3‑án hozott ítélet [EBHT
         2009., I- 7371. o.] 46. pontját).
      
      45      Szintén az állandó ítélkezési gyakorlat szerint az összetéveszthetőség átfogó értékelésének – a szóban forgó védjegyek vizuális,
         hangzásbeli és fogalmi hasonlósága tekintetében – az ezek által keltett összbenyomáson kell alapulnia, figyelembe véve különösen
         azok megkülönböztető és domináns elemeit. A védjegyeknek a szóban forgó árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatban az átlagfogyasztó
         által történő észlelése döntő szerepet játszik az összetéveszthetőség átfogó értékelésénél. Az átlagfogyasztó rendszerint
         egészében érzékeli a védjegyet, és nem vizsgálja annak egyes részeit (lásd e tekintetben a fent hivatkozott SABEL‑ügyben hozott
         ítélet 23. pontját; a fent hivatkozott Lloyd Schuhfabrik Meyer ügyben hozott ítélet 25. pontját; a fent hivatkozott Medion‑ügyben
         hozott ítélet 28. pontját; a fent hivatkozott OHIM kontra Shaker ügyben hozott ítélet 35. pontját, valamint a C‑206/04. sz.,
         Mülhens kontra OHIM ügyben 2006. március 23‑án hozott ítélet [EBHT 2006., I‑2717. o.] 19. pontját).
      
      46      E tekintetben rá kell mutatni, hogy az ütköző védjegyek hasonlóságát az átlagfogyasztó szemszögéből – az említett védjegy
         benne rejlő tulajdonságaira, és nem a közösségi védjegy lajstromozását kérő személy magatartásával kapcsolatos körülményekre
         utalva – kell megítélni.
      
      47      Következésképpen meg kell állapítani, hogy a fellebbező által az első jogalap első része keretében előadottakkal ellentétben
         az Elsőfokú Bíróság elemzése nem szenved jogi hibában amiatt, hogy nem vette figyelembe a védjegybejelentő állítólagosan visszaélésszerű
         magatartását. Ugyanis jóllehet az ilyen magatartás különösen releváns tényező a 40/94 rendelet 51. cikke (1) bekezdésének
         b) pontja – a jelen fellebbezés tárgyát nem képező rendelkezés – alapján indított eljárás összefüggésében, nem olyan elem,
         amelyet az említett rendelet 8. cikke alapján kezdeményezett felszólalási eljárás keretében figyelembe kell venni.
      
      48      A fentiekből következik, hogy az első jogalap első részét – mint megalapozatlant – el kell utasítani.
      
      49      E jogalapnak a tények elferdítésén alapuló második részét illetően először is emlékeztetni kell arra, hogy az EK 225. cikkből
         és a Bíróság alapokmánya 58. cikkének első bekezdéséből következően a fellebbezés kizárólag jogkérdésre vonatkozhat. Ezért
         csak az Elsőfokú Bíróságnak van hatásköre a releváns tények megállapítására és értékelésére, valamint a bizonyítékok értékelésére.
         Ezeknek a tényeknek és bizonyítékoknak az értékelése tehát – amennyiben nincs szó az elferdítésükről – nem minősül jogkérdésnek,
         amelyet a fellebbezési eljárás keretein belül a Bíróságnak felül kell vizsgálnia (lásd különösen a C‑104/00. P. sz., DKV kontra
         OHIM ügyben 2002. szeptember 19‑én hozott ítélet [EBHT 2002., I‑7561. o.] 22. pontját, a C‑173/04. P. sz., Deutsche SiSi‑Werke
         kontra OHIM ügyben 2006. január 12‑én hozott ítélet [EBHT 2006., I‑551. o.] 35. pontját és a C‑21/08. P. sz., Sunplus Technology
         kontra OHIM ügyben 2009. március 26‑án hozott ítélet [az EBHT‑ban nem tették közzé] 31. pontját).
      
      50      Az ütköző megjelölések hasonlóságának megítélése tényeket érintő elemzés, amelyet a fent említett elferdítés esetét kivéve
         a Bíróság nem vizsgálhat felül. Az ilyen elferdítésnek az ügy irataiból nyilvánvalóan ki kell tűnnie, anélkül hogy szükséges
         lenne a tényállás és a bizonyítékok újabb értékelésének elvégzése (lásd a C‑8/95. P. sz., New Holland Ford kontra Bizottság
         ügyben 1998. május 28‑án hozott ítélet [EBHT 1998., I‑3175. o.] 72. pontját; a C‑551/03. P. sz., General Motors kontra Bizottság
         ügyben 2006. április 6‑án hozott ítélet [EBHT 2006., I‑3173. o.] 54. pontját; a C‑167/04. P. sz., JCB Service kontra Bizottság
         ügyben 2006 szeptember 21‑én hozott ítélet [EBHT 2006., I‑8935. o.], 108. pontját, valamint C‑398/07. P. sz., Waterford Wedgwood
         kontra Assembled Investments (Proprietary) és OHIM ügyben 2009. május 7‑én hozott ítélet [az EBHT‑ban nem tették közzé] 41. pontját).
      
      51      Márpedig meg kell állapítani, hogy a fellebbező nem terjesztett elő olyan adatokat, amelyek lehetővé tennék annak kimondását,
         hogy az Elsőfokú Bíróság elferdítette a tényeket azzal, hogy a megtámadott ítélet 52. pontjában úgy ítélte: az ütköző megjelölések
         hasonlóságának hiánya vizuális, hangzásbeli és fogalmi különbségeikből következik. A fellebbező azon érvét, amely szerint
         az elferdítés azon körülményből következik, hogy az Elsőfokú Bíróság elmulasztotta figyelembe venni a Zafra Marroquineros
         magatartását, el kell utasítani, mivel az említett magatartást – ahogyan a jelen ítélet 43–47. pontjából is kitűnik – az Elsőfokú
         Bíróságnak az értékelése keretében nem kellett figyelmbe vennie.
      
      52      E feltételek mellett az első jogalap második részét – mint megalapozatlant – el kell utasítani.
      
      53      A harmadik részt illetően először is emlékeztetni kell arra, hogy a korábbi és a bejelentett védjegy közötti hasonlóság hiánya
         esetén a korábbi védjegy ismertsége vagy hírneve, illetve az érintett áruk vagy szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága
         nem elegendő az ütköző védjegyek összetéveszthetőségének megállapításához. (lásd ebben az értelemben a C‑106/03. P. sz., Vedial
         kontra OHIM ügyben 2004. október 12‑én hozott ítélet [EBHT 2004., I‑9573. o.] 54. pontját, a C‑234/06. P. sz., Il Ponte Finanziaria
         kontra OHIM ügyben 2007. szeptember 13‑án hozott ítélet [EBHT 2007., I‑7333. o.] 50. és 51. pontját, valamint a C‑57/08. P. sz.,
         Gateway kontra OHIM ügyben 2008. december 11‑én hozott ítélet [az EBHT‑ban nem tették közzé] 55. és 56. pontját).
      
      54      Márpedig a megtámadott ítéletben az Elsőfokú Bíróság megállapította, hogy az ütköző védjegyek nem hasonlók. A megtámadott
         ítélet 52. pontjában ugyanis rámutatott, hogy e védjegyek vizuális, hangzásbeli és fogalmi vizsgálatából kitűnik, hogy a korábbi
         védjegyek által keltett összbenyomást az egyedüli vagy domináns „ck” elem határozza meg, miközben a bejelentett védjegy által
         keltett összbenyomásban a „creaciones kennya” elem a domináns, és azt a következtetést vonta le, hogy az ütköző megjelölések
         hasonlóságának hiánya ily módon a vizuális, hangzásbeli és fogalmi különbségeikből következik.
      
      55      E következtetés levonásához az Elsőfokú Bíróság a megtámadott ítélet 41‑51. pontjában olyan elemzést végzett, amely azon folyamatba
         illeszkedik, amely az ütköző védjegyek által keltett összbenyomás meghatározására, és a közöttük fennálló hasonlóság átfogó
         értékelésére irányul. Ily módon az említett ítélet 42–45. pontjában elvégezte a bejelentett – egészében tekintett – védjegy
         részletes vizsgálatát, különösen figyelembe véve annak az átlagos fogyasztó általi érzékelését. Ezen elemzést az említett
         ítélet 46–51. pontjában az ütköző védjegyek vizuális, hangzásbeli és fogalmi alapú hasonlóságának vizsgálata követte.
      
      56      E vonatkozásban meg kell említeni, hogy ellentétben azzal, amit a megtámadott ítélet 39. pontja látszólag állít, két védjegy
         hasonlóságának fennállása nem feltételezi, hogy közös alkotóelemük képezi a bejelentett védjegy által gyakorolt összbenyomás
         domináns elemét. Az állandó ítélkezési gyakorlat szerint ugyanis két védjegy hasonlóságának megítéléséhez szükséges, hogy
         e védjegyek mindegyikét egészében vizsgálják, ami nem zárja ki, hogy az összetett védjegy által az érintett vásárlóközönségben
         keltett összbenyomás szempontjából bizonyos körülmények esetén a védjegy egy vagy több alkotóeleme domináns legyen. Mindazonáltal,
         a hasonlóság értékelése csak akkor végezhető el kizárólag a domináns elemet alapul véve, ha a védjegy összes többi eleme elhanyagolható
         (lásd a fent hivatkozott OHIM kontra Shaker ügyben hozott ítélet 41. és 42. pontját, és a C‑193/06 P. sz., Nestlé kontra OHIM
         ügyben 2007. szeptember 20‑án hozott ítélet 42. és 43. pontját, valamint a fent hivatkozott Aceites del Sur‑Coosur kontra
         Koipe és OHIM ügyben hozott ítélet 62. pontját). E vonatkozásban ugyanis elegendő, ha az említett közös alkotóelem nem elhanyagolható.
      
      57      Meg kell azonban állapítani, hogy az Elsőfokú Bíróság egyrészről említette, hogy a bejelentett védjegy által gyakorolt összbenyomásban
         a „creaciones kennya” elem a domináns, amelyre az érintett fogyasztó figyelme igen nagy mértékben irányul, másrészről pedig
         többek között a megtámadott ítélet 44. pontjában kimondta, hogy a „ck” elem az utóbbihoz képest csupán mellékes helyet foglal
         el, ami lényegében azzal a következtetéssel egyenértékű, hogy a „ck” elem a bejelentett védjegyben elhanyagolható.
      
      58      Ily módon, miután a helyesen elvégzett elemzés alapján elvetette az ütköző védjegyek közötti bármely hasonlóságot, az Elsőfokú
         Bíróság a megtámadott ítélet 53–57. pontjában jogosan vonta le azt a következtetést, hogy a korábbi védjegyek jó hírneve és
         az ütköző védjegyekkel megjelölt áruk azonossága ellenére nem áll fenn e védjegyek összetévesztésének veszélye.
      
      59      Ennélfogva az első jogalap harmadik részét – mint megalapozatlant – el kell utasítani.
      
      60      E körülmények között az első jogalapot el kell utasítani.
      
       A második jogalapról
       A felek érvei
      61      Második jogalapjával a fellebbező azt rója fel az Elsőfokú Bíróságnak, hogy megsértette a 40/94 rendelet 8. cikkének (5) bekezdését
         azzal, hogy e rendelkezés keretében nem vizsgálta meg a korábbi védjegyek jó hírnevét.
      
      62      Az Elsőfokú Bíróság tévedett, amikor a megtámadott ítélet 15. pontjában kimondta, hogy a felperes egyetlen, a 40/94 rendelet
         8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértésére alapított jogalapra hivatkozik, jóllehet a kereset az említett rendelet 8. cikke
         (5) bekezdésének megsértésére is kifejezetten vonatkozott.
      
      63      Annak megállapításával, hogy mivel az ütköző védjegyek nem hasonlóak, nem kell megvizsgálni a korábbi védjegyek jó hírnevét,
         az Elsőfokú Bíróság jogi tévedést követett el. A fellebbező álláspontja szerint Elsőfokú Bíróságnak azt a tényt, hogy a Calvin
         Klein korábbi cK védjegye közismert, figyelembe kellett volna vennie annak meghatározása érdekében, hogy kiterjedtebb védelmet
         kell‑e biztosítani számára. A korábbi védjegy jó hírnevét az ütköző védjegyek hasonlóságának értékelése során, és nem azt
         követően kell vizsgálni, hogy a hasonlóságot már megállapították.
      
      64      E tekintetben a fellebbező arra hivatkozik, hogy amennyiben a jó hírnevet élvező cK védjegyek csak akkor élveznek oltalmat,
         ha a cK betűket harmadik felek azonos grafikai megjelenítéssel ábrázolják, ez a CK jó hírnevű védjegynek gyakorlatilag alacsonyabb
         szintű védelmet biztosít annál, mint amelyet abban az esetben élvezne, ha nem lenne közismert. Az a körülmény, hogy a cK védjegyek,
         valamint e betűk egyéb eltérő grafikai megjelenítései közismertek, a „CK” betűknek a divat világában történő használata ellen
         biztosít oltalmat számukra, mivel ezen ágazatban az említett betűket Calvin Kleinnal azonosítják, és ily módon harmadik fél
         általi használatuk gondolati képzettársítás útján összetéveszthetőséghez vezet.
      
      65      Az OHIM a fentiekre azt a választ adja, hogy a megtámadott ítéletben az Elsőfokú Bíróság jogosan határozott a korábbi védjegy
         jó hírnevének kérdésében. Amennyiben ugyanis a vitás megjelölések nem tekinthetők hasonlónak, a 40/94 rendelet 8. cikkének
         (5) bekezdése nem alkalmazható.
      
      66      A Zafra Marroquineros arra hivatkozik, hogy a megtámadott ítélet a korábbi védjegyek jó hírnevére utal. Azt követően, hogy
         elismeri a korábbi védjegyben szereplő „CK” ábrás elem jó hírnevét, a megtámadott ítélet kimondja, hogy e jó hírnév nem érinti
         azon körülményt, hogy nem áll fenn a szóban forgó védjegyek összetévesztésének veszélye.
      
       A Bíróság álláspontja
      67      Második jogalapjával a fellebbező lényegében azt rója fel az Elsőfokú Bíróságnak, hogy tévesen korlátozta értékelését a 40/94
         rendelet 8. cikke (1) bekezdésének elemzésére, anélkül hogy megvizsgálta volna a fellebbezőnek az említett cikk (5) bekezdésére
         vonatkozó érveit, és a 40/94 rendelet 8. cikkének (5) bekezdésében előírt vizsgálat keretében nem vette figyelembe a korábbi
         védjegyek jó hírnevét és ismertségét.
      
      68      Márpedig emlékeztetni kell arra, hogy az ütköző védjegyek azonossága vagy hasonlósága a 40/94 rendelet 8. cikke (5) bekezdése
         alkalmazásának szükséges feltétele. Következésképpen e rendelkezés nyilvánvalóan alkalmazhatatlan olyan esetben, amikor az
         Elsőfokú Bíróság – a jelen ügyhöz hasonlóan – elveti az ütköző védjegyek bármely hasonlóságát.
      
      69      E körülmények között a második jogalapot – mint megalapozatlant – el kell utasítani.
      
       A költségekről
      70      Az eljárási szabályzat 69. cikkének 2. §‑a alapján, amelyet ugyanezen szabályzat 118. cikke alapján a fellebbezési eljárásban
         is alkalmazni kell, a Bíróság a pervesztes felet kötelezi a költségek viselésére, ha a pernyertes fél ezt kérte. Mivel a Calvin
         Klein pervesztes lett, és az OHIM és a Zafra Marroquineros ezt kérte, a Calvin Kleint kötelezni kell a költségek viselésére.
      
      A fenti indokok alapján a Bíróság (első tanács) a következőképpen határozott:
      1)      A Bíróság a fellebbezést elutasítja.
      2)      A Bíróság a Calvin Klein Trademark Trustot kötelezi a költségek viselésére.
      Aláírások
      * Az eljárás nyelve: spanyol.