CELEX: 62002TO0397
Language: lv
Date: 2005-12-13 00:00:00
Title: Pirmās instances tiesas rīkojums (trešā palāta) 2005. gada 13.decembrī.#Arla Foods AMBA un citi pret Eiropas Kopienu Komisiju.#Regula (EK) Nr. 1829/2002 - Cilmes vietas nosaukuma reģistrācija - "Feta" - Prasība atcelt tiesību aktu - Tiesības celt prasību - Nepieņemamība.#Lieta T-397/02.

Lieta T-397/02
      Arla Foods AMBA u.c.
      pret
      Eiropas Kopienu Komisiju
      Regula (EK) Nr. 1829/2002 – Cilmes vietas nosaukuma reģistrācija – “Feta” – Prasība atcelt tiesību aktu – Tiesības celt prasību – Nepieņemamība
      Pirmās instances tiesas (trešā palāta) 2005. gada 13. decembra rīkojums  
      Rīkojuma kopsavilkums
      Prasība atcelt tiesību aktu – Fiziskas vai juridiskas personas – Akti, kas šīs personas skar tieši un individuāli – Regula
            par ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietas nosaukumu reģistrāciju – Uzņēmumu, kas ražo “feta” sieru dalībvalstī, kas
            nav šī siera izcelsmes dalībvalsts, prasība – Pirmās valsts noteikumi par apzīmējuma lietošanu – Uzņēmumi, kas Eiropas Savienības
            tirgū saražo būtisku daļu no “feta” siera – Ietekmes neesamība – Prasības nepieņemamība
      (EKL 230. panta ceturtā daļa; Padomes Regula Nr. 2081/1992; Komisijas Regula Nr. 1829/2002)
      “Feta” siera Dānijas ražotāju iesniegtā prasība atcelt Regulu Nr. 1829/2002, ar ko izdara grozījumus pielikumā Regulai Nr. 1107/96
         par ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu reģistrāciju saskaņā ar Regulas Nr. 2081/92 17. pantā paredzēto
         procedūru, ir pieņemama, jo tā attiecas uz apzīmējuma “feta” kā aizsargāta cilmes vietas nosaukuma reģistrāciju sadaļā “Sieri”
         un “Grieķija”.
      
      Apstrīdētā regula ir vispārpiemērojams tiesību akts EKL 249. panta otrās daļas nozīmē. Tas ir piemērojams skaidri noteiktām
         situācijām, un tā tiesiskās sekas attiecas uz nekonkretizētām personu kategorijām.
      
      Prasītājus minētā regula skar tikai kā uzņēmējus, kas ražo vai pārdod sieru, un it īpaši kā tos, kas, pārdodot savus produktus
         ar nosaukumu “feta” vai “dansk Feta”, neatbilst aizsargāta cilmes vietas nosaukuma “feta” izmantošanas nosacījumiem un tādējādi
         ietekmē tāpat kā visus pārējos uzņēmumus, kuru produkti vairs neatbilst attiecīgo Kopienas noteikumu prasībām.
      
      Šajā sakarā prasītājas nevar atsaukties uz Dānijas tiesisko regulējumu, kas prasa, lai šajā valstī saražotajam sieram “feta”
         būtu piestiprināta etiķete ar skaidru norādi “Dānijas feta”, lai apgalvotu, ka tās, atšķirībā no visiem pārējiem “feta” siera
         ražotājiem Kopienā, atrodas īpašā situācijā, kas pamato viņu tiesības celt prasību pret Apstrīdēto regulu. Pirmkārt, šis tiesiskais
         regulējums prasītājām nepiešķir nekādas īpašas tiesības. Otrkārt, pat pieņemot, ka prasītājām ir valsts tiesību aktos noteiktas
         īpašas tiesības, tās netiek skartas individuāli, jo nosaukums “dansk Feta” nav saskaņā ar Regulu Nr. 2081/92 aizsargāts cilmes
         vietas nosaukums vai ģeogrāfiskas izcelsmes norāde. Tomēr atšķirībā no situācijas, kāda dominē preču zīmju jomā, kur valstī
         īstenotā aizsardzības sistēma pastāv līdzās Kopienā īstenotajai, minētos cilmes vietas apzīmējumus vai ģeogrāfiskās izcelsmes
         norādes visās dalībvalstīs var aizsargāt tikai tad, ja tie saskaņā ar pamatregulu ir reģistrēti Kopienas līmenī.
      
      Turklāt, pat pieņemot, ka minētos valsts tiesību aktus varētu uzskatīt par tādiem, kas ievieš kvalitātes zīmi, ar to vien
         nepietiktu, lai prasītājas no visiem “feta” siera ražotājiem, kas izpilda attiecīgajos tiesību aktos noteiktos pienākumus,
         izceltu individuāli.
      
      Visbeidzot, prasītāju situācija vairs nebūtu individuāli izceļama tādēļ, ka tās saražo lielu daļu no “feta” siera Eiropas
         Savienībā, jo ar to vien, ka uzņēmumam pieder liela attiecīgā tirgus daļa, nepietiek, lai šo uzņēmumu izceltu no visu to pārējo
         tirgus dalībnieku vidus, uz kuriem attiecas Apstrīdētā regula. Tāpat, lai regula prasītāju skartu individuāli tāpat kā adresātu,
         nepietiek ar to, ka, pieņemot regulu, ar kuru reģistrē cilmes vietas nosaukumu, prasītāja atrodas tādā situācijā, ka regulā
         paredzēto nosacījumu izpildei tai jāveic izmaiņas ražošanas struktūrā.
      
      (sal. ar 53., 55., 56., 61., 63., 67., 69., 71. un 76. punktu)
PIRMĀS INSTANCES TIESAS RĪKOJUMS (trešā palāta)
      2005. gada 13. decembrī (*)
      
      Regula (EK) Nr. 1829/2002 – Cilmes vietas nosaukuma reģistrācija – “Feta” – Prasība atcelt tiesību aktu – Tiesības celt prasību – Nepieņemamība
      Lieta T‑397/02
      Arla Foods AMBA, Vibija [Viby] (Dānija),
      
      Løgismose A/S, Brobija [Broby] (Dānija),
      
      Nordex Food A/S, Droninglunda [Dronninglund] (Dānija),
      
      Sinai Landmejeri, Brobija,
      
      Andelsmejeriet Sædager, Hobro [Hobro] (Dānija),
      
      Søvind Mejeri, Horsensa [Horsens] (Dānija),
      
      Steensgaard Herregårdsmejeri, Milinge [Millinge] (Dānija),
      
      Mejeriet Grambogård I/S, Tommerupa [Tommerup] (Dānija),
      
      Kirkeby Cheese Export, Svendborga [Svendborg] (Dānija),
      
      ko pārstāv G. Lets [G. Lett], advokāts,
      
      prasītājas,
      ko atbalsta
      Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste, ko pārstāv P. Ormonda [P. Ormond], pārstāve, kas norādīja adresi Luksemburgā,
      
      pret
      Eiropas Kopienu Komisiju, ko pārstāv H. Stēvlbeks [H. Støvlbæk], J. Iglesiass Buhigess [J. Iglesias Buhigues] un A. M. Rušo‑Žoē [A.‑M. Rouchaud‑Joët], pārstāvji, kas norādīja adresi Luksemburgā,
      
      atbildētāja,
      ko atbalsta
      Grieķijas Republika, ko pārstāv V. Kondolaims [V. Kontolaimos], I. Halkiass [I. Chalkias] un M. Tasopulu [M. Tassopoulou], pārstāvji, kas norādīja adresi Luksemburgā,
      
      un
      Syndesmos Ellinikon Viomichanion Galaktokomikon Proïonton (SEV‑GAP), Atēnas (Grieķija), ko pārstāv N. Korojanakis [N. Korogiannakis], advokāts,
      
      personas, kas iestājušās lietā,
      par lūgumu atcelt Komisijas 2002. gada 14. oktobra Regulu (EK) Nr. 1829/2002, ar ko izdarīti grozījumi pielikumā Regulai (EK)
         Nr. 1107/96 attiecībā uz nosaukumu “feta” (OV L 277, 10. lpp.).
      
      EIROPAS KOPIENU PIRMĀS INSTANCES TIESA (trešā palāta)
      šādā sastāvā: priekšsēdētājs M. Jēgers [M. Jaeger], tiesneši J. Azizi [J. Azizi] un E. Kremona [E. Cremona],
      
      sekretārs E. Kulons [E. Coulon],
      
      izdod šo rīkojumu.
      Rīkojums
       Atbilstošās tiesību normas
      1       Padomes 1992. gada 14. jūlija Regulā (EEK) Nr. 2081/92 par lauksaimniecības produktu un pārtikas ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu
         un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību (OV L 208, 1. lpp., turpmāk tekstā – “pamatregula”) atbilstoši tās 1. pantam ir pieņemti
         cilmes vietu nosaukumu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzības noteikumi Kopienā attiecībā uz dažiem lauksaimniecības
         produktiem un dažiem pārtikas produktiem.
      
      2       Saskaņā ar pamatregulas 2. panta 2. punkta a) apakšpunktu “cilmes vietas nosaukums ir kāda reģiona, kādas konkrētas vietas
         vai, izņēmuma gadījumos, valsts nosaukums, kas izmantots, lai aprakstītu kādu lauksaimniecības produktu vai pārtikas produktu:
      
      –       kura izcelsme ir minētajā reģionā, konkrētā vietā vai valstī
      un
      –       tā kvalitāte vai īpašības lielā mērā vai pilnīgi ir saistītas ar īpašu ģeogrāfisku vidi un tai piemītošajiem dabas vai cilvēka
         faktoriem, un ražošana, apstrāde un sagatavošana veikta attiecīgajā ģeogrāfiskajā apgabalā”.
      
      3       Pamatregulas 2. panta 3. punkts paredz:
      “Atsevišķi tradicionāli ģeogrāfiski vai neģeogrāfiski nosaukumi, kas apzīmē lauksaimniecības produktu vai pārtiku ar izcelsmi
         kādā reģionā vai kādā konkrētā vietā un kas atbilst 2. punkta [a) apakšpunkta] otrajā ievilkumā minētajiem nosacījumiem, arī
         uzskatāmi par cilmes vietas nosaukumiem.”
      
      4       Saskaņā ar pamatregulas 3. pantu nosaukumus, kas pārvērtušies par sugas vārdiem, reģistrēt nedrīkst. Šajā regulā “nosaukums,
         kas pārvērties par sugas vārdu” ir lauksaimniecības produkta vai pārtikas nosaukums, kas, lai gan tas attiecas uz izcelsmes
         vietu vai reģionu, kur šis produkts vai pārtika sākotnēji ražota vai tirgota, ir pārvērties par kāda lauksaimniecības produkta
         vai pārtikas parasto nosaukumu.
      
      5       Lai noteiktu, vai nosaukums ir pārvērties par sugas vārdu, ņem vērā visus faktorus, it īpaši:
      –       esošo stāvokli dalībvalstī, kur nosaukums radies, un patēriņa apgabalos;
      –       esošo stāvokli citās dalībvalstīs;
      –       attiecīgos valsts vai Kopienu tiesību aktus.
      6       Lai lauksaimniecības produkta vai pārtikas produkta nosaukumu varētu reģistrēt kā aizsargātu cilmes vietas nosaukumu, ir jābūt
         izpildītiem pamatregulā izvirzītajiem nosacījumiem un it īpaši ir jāatbilst specifikācijai, kā tas paredzēts minētās regulas
         4. panta 1. punktā. Pēc šīs reģistrācijas minētajam nosaukumam piešķir Kopienu aizsardzību.
      
      7       Pamatregulas 5.–7. pants paredz nosaukuma reģistrācijas procedūru, ko sauc par “parasto procedūru” un kas ļauj jebkurai apvienībai,
         kura definēta kā vienu un to pašu lauksaimniecības produktu vai pārtikas produktu ražotāju un/vai pārstrādātāju organizācija,
         vai – ar zināmiem nosacījumiem – jebkurai fiziskai vai juridiskai personai iesniegt reģistrācijas pieteikumu tajā dalībvalstī,
         kurā atrodas konkrētais ģeogrāfiskais apgabals. Dalībvalsts pārbauda, vai pieteikums ir pamatots, un nodod to Komisijai. Ja
         Komisija uzskata, ka nosaukums atbilst aizsardzības piešķiršanas nosacījumiem, tā “Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī” publicē
         īpašu informāciju, kas sīki norādīta pamatregulas 6. panta 2. punktā.
      
      8       Pamatregulas 7. pants nosaka:
      “1. Sešu mēnešu laikā pēc 6. panta 2. punktā minētās publikācijas “Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī” katra dalībvalsts
         var izteikt iebildumus par reģistrāciju.
      
      2. Dalībvalstu kompetentās iestādes nodrošina to, ka visām personām, kam var būt likumīgas ekonomiskas intereses, ir atļauts
         izteikt viedokli par pieteikumu. Turklāt dalībvalstis saskaņā ar dalībvalstīs pastāvošo situāciju var paredzēt piekļuvi citām
         likumīgi ieinteresētām personām.
      
      3. Visas likumīgi ieinteresētas fiziskas vai juridiskas personas var iebilst pret ierosināto reģistrāciju, nosūtot pienācīgi
         pamatotu paziņojumu tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kur minētā persona dzīvo vai ir reģistrēta. Kompetentā iestāde
         veic vajadzīgos pasākumus, lai noteiktajā termiņā izskatītu šīs piezīmes vai iebildumus.
      
      [..]”
      9       Ja neviena dalībvalsts Komisijai nav izteikusi iebildumus pret ierosināto reģistrāciju, nosaukumu iekļauj Komisijas pārziņā
         esošajā reģistrā, kura nosaukums ir “Aizsargāto cilmes vietu nosaukumu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrs”.
      
      10     Ja gadījumā, kad saņemti iebildumi, attiecīgās dalībvalstis atbilstoši pamatregulas 7. panta 5. punktam savā starpā nevar
         panākt vienošanos, Komisija pieņem lēmumu piemērot tās pašas regulas 15. pantā paredzēto procedūru (regulatīvās komitejas
         procedūra). Pamatregulas 7. panta 5. punkta b) apakšpunkts nosaka, ka Komisija lēmuma pieņemšanas nolūkos ņem vērā “tradicionālo
         un godprātīgo praksi un pārpratuma faktisko iespēju”.
      
      11     Ar pamatregulas 17. pantu tiek ieviesta reģistrācijas procedūra, saukta “vienkāršotā procedūra”, kura atšķiras no parastās
         procedūras. Atbilstoši šai procedūrai dalībvalstis dara zināmu Komisijai, kurus no dalībvalstu likumīgi aizsargātajiem nosaukumiem
         vai pastāvīgi izmantotajiem nosaukumiem tās vēlas reģistrēt saskaņā ar pamatregulu. Pamatregulas 15. pantā paredzēto procedūru
         piemēro mutatis mutandis. Šīs regulas 17. panta 2. punkta otrajā teikumā ir precizēts, ka 7. pantā paredzētā iebildumu procedūra nav piemērojama vienkāršotās
         procedūras ietvaros.
      
       Prāvas rašanās fakti
      12     1994. gada 21. janvāra vēstulē Grieķijas valdība lūdza Komisijai atbilstoši pamatregulas 17. pantam nosaukumu “feta” reģistrēt
         kā aizsargātu cilmes vietas nosaukumu.
      
      13     1996. gada 19. janvārī Komisija pamatregulas 15. pantā noteiktajai regulatīvajai komitejai iesniedza regulas priekšlikumu,
         kurā iekļauts saraksts ar nosaukumiem, ko varētu reģistrēt kā ģeogrāfiskās izcelsmes norādes vai cilmes vietas nosaukumus
         atbilstoši pamatregulas 17. pantam. Šajā sarakstā bija iekļauts nosaukums “feta”. Tā kā regulatīvā komiteja tai noteiktajā
         termiņā nesniedza atzinumu par šo priekšlikumu, Komisija 1996. gada 6. martā to iesniedza Padomei atbilstoši pamatregulas
         15. panta ceturtajai daļai. Padome lēmumu nepieņēma trīs mēnešu termiņā, kas paredzēts pamatregulas 15. panta piektajā daļā.
      
      14     Tā rezultātā Komisija atbilstoši pamatregulas 15. panta piektajai daļai 1996. gada 12. jūnijā pieņēma Regulu (EK) Nr. 1107/96
         par ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu reģistrāciju saskaņā ar [pamat]regulas 17. pantā paredzēto procedūru
         (OV L 148, 1. lpp.). Atbilstoši Regulas Nr. 1107/96 1. pantam nosaukumu “feta”, kas iekļauts minētās regulas pielikuma A daļas
         sadaļā “Sieri”, tās iedaļā “Grieķija”, reģistrēja kā aizsargātu cilmes vietas nosaukumu.
      
      15     Ar 1999. gada 16. marta spriedumu apvienotajās lietās C‑289/96, C‑293/96 un C‑299/96 Dānija u.c./Komisija (Recueil, I‑1541. lpp.) Tiesa atcēla Regulu Nr. 1107/96 tajā daļā, kurā nosaukums “feta” reģistrēts kā aizsargāts cilmes vietas nosaukums. Tiesa
         savā spriedumā norādīja, ka Komisija, pārbaudot, vai “feta” ir sugas vārds, neņēma pienācīgi vērā visus tos faktorus, kas
         tai bija jāņem vērā saskaņā ar pamatregulas 3. panta 1. punkta trešo daļu.
      
      16     Pēc šā sprieduma pieņemšanas Komisija 1999. gada 25. maijā pieņēma Regulu Nr. 1070/1999, ar ko izdarīti grozījumi pielikumā
         Regulai Nr. 1107/96 (OV L 130, 18. lpp.), nosaukumu “feta” svītrojot no aizsargāto cilmes vietu nosaukumu un aizsargātu ģeogrāfiskās
         izcelsmes norāžu reģistra, kā arī no Regulas Nr. 1107/96 pielikuma.
      
      17     Pēc tam, kad Komisija bija atkārtoti pārbaudījusi Grieķijas valdības reģistrācijas pieteikumu, tā atbilstoši pamatregulas
         15. panta otrajai daļai regulatīvajai komitejai iesniedza regulas projektu, izsakot priekšlikumu nosaukumu “feta” reģistrēt
         Aizsargāto cilmes vietu nosaukumu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā kā aizsargātu cilmes vietas nosaukumu, pamatojoties
         uz pamatregulas 17. pantu. Tā kā atzinumu par šo projektu komiteja nesniedza tai noteiktajā termiņā, Komisija projektu iesniedza
         Padomei atbilstoši pamatregulas 15. panta ceturtajai daļai.
      
      18     Tā kā pamatregulas 15. panta piektajā daļā paredzētajā termiņā Padome nebija pieņēmusi lēmumu, Komisija 2002. gada 14. oktobrī
         pieņēma Regulu (EK) Nr. 1829/2002, ar ko izdara grozījumus pielikumā Regulai (EK) Nr. 1107/96 attiecībā uz nosaukumu “feta”
         (OV L 277, 10. lpp., turpmāk tekstā – “Apstrīdētā regula”). Saskaņā ar šo regulu nosaukumu “feta” atkārtoti reģistrēja kā
         aizsargātu nosaukumu, un to iekļāva Regulas Nr. 1107/96 pielikuma A daļas sadaļā “Sieri”, tās iedaļā “Grieķija”.
      
       Process
      19     Ar prasības pieteikumu, kas Pirmās instances tiesas kancelejā iesniegts 2002. gada 19. decembrī, prasītājas cēla šo prasību.
      20     Ar 2003. gada 5. februāra vēstuli Komisija lūdza apturēt lietas izskatīšanu līdz brīdim, kad tiks pasludināts spriedums apvienotajās
         lietās C‑456/02 un C‑466/02.
      
      21     Ar 2003. gada 26. februāra vēstuli prasītājas paziņoja, ka tās iebilst pret lūgumu apturēt lietas izskatīšanu.
      22     Ar 2003. gada 19. marta lēmumu Pirmās instances tiesa noraidīja lūgumu apturēt lietas izskatīšanu.
      23     Ar atsevišķu dokumentu, kas Pirmās instances tiesas kancelejā iesniegts 2003. gada 5. jūnijā, Komisija saskaņā ar Pirmās instances
         tiesas Reglamenta 114. pantu izteica iebildi par nepieņemamību.
      
      24     2003. gada 20. augustā prasītājas par šo iebildi iesniedza savus rakstveida apsvērumus.
      25     Ar dokumentiem, kas iesniegti Pirmās instances tiesas kancelejā attiecīgi 2003. gada 16. aprīlī un 9. maijā, Grieķijas Republika
         un Syndesmos Ellinikon Viomichanion Galaktokomikon Proïonton (SEV‑GAP) (Grieķijas piena produktu ražotāju asociācija) lūdza atļauju iestāties lietā, atbalstot Komisijas prasījumus.
      
      26     Ar dokumentu, kas Pirmās instances tiesas kancelejā iesniegts 2003. gada 2. maijā, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā
         Karaliste lūdza atļauju iestāties lietā, atbalstot prasītāju prasījumus.
      
      27     Ar 2003. gada 8. septembra rīkojumu Grieķijas Republikai un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajai Karalistei un atļāva
         iestāties lietā.
      
      28     2003. gada 21. oktobrī Grieķijas Republika iesniedza savu iestāšanās rakstu, atbalstot Komisijas prasījumus.
      29     Ar 2004. gada 23. marta rīkojumu SEV‑GAP atļāva iestāties lietā.
      
      30     2004. gada 10. maijā SEV‑GAP iesniedza savu iestāšanās rakstu, atbalstot Komisijas prasījumus.
      
      31     Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste iestāšanās rakstu paredzētajā termiņā neiesniedza.
       Lietas dalībnieku prasījumi
      32     Prasības pieteikumā izvirzītie prasītāju prasījumi Pirmās instances tiesai ir šādi:
      –       atcelt Apstrīdēto regulu;
      –       piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.
      33     Ar iebildi par nepieņemamību izvirzītie Komisijas prasījumi Pirmās instances tiesai ir šādi:
      –       noraidīt prasību kā nepieņemamu;
      –       piespriest prasītājām atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.
      34     Savos apsvērumos par iebildi par nepieņemamību prasītājas lūdz Pirmās instances tiesu noraidīt iebildi par nepieņemamību.
      35     Savos iestāšanās rakstos Grieķijas Republika un SEV‑GAP lūdz Pirmās instances tiesu:
      
      –       noraidīt prasību kā nepieņemamu;
      –       piespriest prasītājām atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.
       Juridiskais pamatojums 
      36     Ar šo prasību prasītājas lūdz atcelt Apstrīdēto regulu.
      37     Komisija, kā arī Grieķijas Republika un SEV‑GAP, kas iestājušās lietā Komisijas atbalstam, uzskata, ka prasība ir nepieņemama, jo prasītājām nav tiesību celt prasību EKL
         230. panta ceturtās daļas nozīmē. Turklāt Grieķijas Republika apgalvo, ka prasība tika celta par vēlu.
      
      38     Atbilstoši Reglamenta 114. panta 1. punktam, ja lietas dalībnieks to lūdz, Pirmās instances tiesa var lemt par pieņemamību,
         nelemjot par lietas būtību. Saskaņā ar Reglamenta tā paša panta 3. punktu pārējā procesa daļa notiek mutvārdos, ja vien Pirmās
         instances tiesa nelemj citādāk. Šajā gadījumā Pirmās instances tiesa uzskata, ka, pārbaudot lietas materiālus, tā guvusi pietiekamu
         informāciju, lai lemtu par Komisijas iesniegto iebildi, neuzsākot mutvārdu procesu.
      
       Par Grieķijas Republikas norādīto nepieņemamību, ko pamato prasības novēlota iesniegšana
      39     Grieķijas Republika apgalvo, ka prasība ir nepieņemama, jo tā tika celta pēc noteiktā termiņa. Tā kā Aptrīdētā regula tika
         publicēta 2002. gada 15. oktobrī un tā kā prasība tika celta tikai 2002. gada 19. decembrī, netika ievērots EKL 230. panta
         piektajā daļā paredzētais divu mēnešu termiņš.
      
      40     Jāatzīmē, ka šī iebilde par nepieņemamību ir acīmredzami nepamatota. Prasības termiņu saskaņā ar Reglamenta 102. panta 1. punktu
         faktiski sāk skaitīt tikai pēc 14 dienām no attiecīgā akta publicēšanas brīža. Šim termiņam saskaņā ar Reglamenta 102. panta
         2. punktu pieskaita papildus 10 dienas, pamatojoties uz apsvērumiem par attālumu. Tādējādi prasība šajā lietā tika celta noteiktajā
         termiņā.
      
       Par nepieņemamību, ko pamato prasītāju tiesību celt prasību neesamība
       Lietas dalībnieku argumenti
      41     Komisija, Grieķijas Republika un SEV‑GAP apgalvo, ka prasība attiecas uz regulu, kura ir vispārpiemērojama EKL 249. panta otrās daļas nozīmē, un ka Apstrīdētā regula
         prasītājas neskar individuāli.
      
      42     Prasītājas uzskata, ka prasība ir pieņemama. Tās norāda – tas, ka Apstrīdētā regula ir vispārpiemērojama, neizslēdz iespēju,
         ka šī regula var skart prasītājas individuāli un tieši. Prasītājas šajā sakarā izvirza piecus argumentus.
      
      43     Pirmkārt, prasītājas apgalvo, ka tās tiek skartas individuāli tiktāl, ciktāl tām ir īpašas tiesības izmantot nosaukumu “feta”
         vai “dansk Feta”. Tās arī uzskata, ka Apstrīdētā regula apdraud, no vienas puses, viņu vēsturiski noteiktās tiesības izmantot
         nosaukumu “feta”, no otras puses, viņu kā Dānijas ražotāju tiesības izmantot likumīgi aizsargātu nosaukumu “dansk Feta” tiktāl,
         ciktāl šī regula Grieķijas ražotājiem piešķir ekskluzīvas tiesības izmantot nosaukumu “feta”. Prasītājas apgalvo, ka tās ražo
         sieru “feta” ar nosaukumu “dansk Feta” saskaņā ar Dānijas tiesību aktiem, kas Dānijas “feta” ražotājiem piešķir tiesības izmantot
         šo nosaukumu. Turklāt prasītājas norāda, ka nosaukums “dansk Feta” ir “kvalitātes zīme”, kas norāda, ka produkts atbilst noteiktiem,
         likumā paredzētiem, kritērijiem attiecībā uz izcelsmi, sastāvu, ražošanas metodi vai produkta kvalitāti.
      
      44     Savu argumentu pamatošanai prasītājas atsaucas uz Tiesas 1994. gada 18. maija spriedumu lietā C‑309/89 Codorníu/Padome (Recueil, I‑1853. lpp.), kā arī uz Pirmās instances tiesas 1999. gada 26. marta rīkojumu lietā T‑114/96 Biscuiterie‑confiserie LOR un Confiserie du Tech/Komisija (Recueil, II-913. lpp.) un 2001. gada 30. janvāra rīkojumu lietā T‑215/00 La Conqueste/Komisija (Recueil, II‑181. lpp.).
      
      45     Šajā sakarā prasītājas apgalvo, ka saskaņā ar minēto judikatūru viņām ir īpašas tiesības, kas ir līdzīgas tām, kuras prasītājas
         ir ieguvušas valsts līmenī, ciktāl prasītājām Dānijā bija aizsargātas tiesības izmantot nosaukumu “dansk Feta”, kas piešķīra
         aizsardzību, līdzīgi kādu piešķir Regula Nr. 2081/92. Šīs sistemātiski izmantotās tiesības prasītāju skatījumā ir raksturīgas
         Dānijas ražotājiem, kuriem nosaukuma “feta” reģistrācija radītu zaudējumus, liedzot iespēju izmantot patērētāju vidū plaši
         atzītu nosaukumu.
      
      46     Otrkārt, prasītājas uzskata, ka Apstrīdētā regula tās skar individuāli tiktāl, ciktāl tās pārstāv vislielāko siera “feta”
         ražošanu Eiropas Savienībā. Tā Arla Foods AMBA individuāli ir vislielākā siera “feta” ražotāja Kopienā, 2001. gadā saražojot 15 609 tonnas. Turklāt laika periodā no 1988. līdz
         1995. gadam prasītājas kopumā saražoja vidēji 39 % no kopējā saražotā siera “feta” apjoma Eiropas Savienībā un 2001. gadā
         – 13 %.
      
      47     Treškārt, prasītājas apgalvo, ka Apstrīdētā regula tās skar individuāli to seku dēļ, kādas nosaukuma “feta” reģistrācija tikai
         Grieķijas ražotāju interesēs atstāj uz konkurenci. Šajā sakarā prasītājas apstiprina, ka, reģistrējot nosaukumu “feta” kā
         Grieķijas cilmes vietas nosaukumu, tiks ietekmēts prasītāju stāvoklis tirgū, vēl jo vairāk tāpēc, ka Grieķijas ražotāji, kuriem
         vienīgajiem ir tiesības izmantot nosaukumu “feta”, ir prasītāju vislielākie konkurenti Eiropas tirgū.
      
      48     Ceturtkārt, prasītājas uzskata, ka, ja Komisijai ir pienākums ņemt vērā pasākuma, kuru tā paredz pieņemt attiecībā uz konkrētām
         privātpersonām, sekas, tad šīs personas var tikt individuāli izceltas. Šajā gadījumā prasītājas uzskata, ka Komisija atrodas
         tieši tādā situācijā, it īpaši attiecībā uz pamatregulas 3. pantu, no kura izriet, ka Komisijai ir pienākums ņemt vērā jau
         esošos produktus, kas tiek likumīgi tirgoti citās dalībvalstīs, lai iebilstu pret cilmes vietas nosaukuma reģistrāciju. Savu
         argumentu pamatošanai prasītājas atsaucas uz Pirmās instances tiesas 2002. gada 3. maija spriedumu lietā T‑177/01 Jégo‑Quéré/Komisija Recueil, II‑2365. lpp.).
      
      49     Piektkārt, prasītājas apgalvo, ka Apstrīdētā regula tās skar individuāli, ņemot vērā efektīvas tiesiskās aizsardzības principu.
         Prasītājas apstiprina, ka tās nevarēja saņemt atbildi uz prejudiciālo jautājumu, kas Tiesai tika uzdots lietā C‑317/95 Canadane Cheese Trading AMBA (Recueil, I‑4681. lpp.), jo iesniedzējtiesa to atsauca. Turklāt prasītājas apgalvo, ka pārejas laika posmā tās nevar celt prasību
         valsts tiesās, jo, tikai beidzoties šim pārejas posmam, siera ar nosaukumu “dansk Feta” pārdošana prasītājām radītu tiesiskas
         sekas. Visbeidzot, prasītājas apgalvo, ka jēdziens “individuāla interese” attiecībā uz Grieķijas un Dānijas ražotājiem ir
         jāpiemēro vienādi. Ja Grieķijas reģistrācijas pieteikumu attiecībā uz nosaukumu “feta” noraidītu, tad Grieķijas ražotāji varētu
         apstrīdēt šo lēmumu; šajā gadījumā arī prasītājām ir jābūt šādām iespējām attiecībā uz tām pieņemto negatīvo lēmumu.
      
       Pirmās instances tiesas vērtējums
      50     EKL 230. panta ceturtajā daļā noteikts, ka jebkura fiziska vai juridiska persona var celt prasību par lēmumiem, kas tās skar
         tieši un individuāli, kaut arī tie pieņemti kā regulas.
      
      51     Saskaņā ar pastāvīgo judikatūru kritērijs, lai atšķirtu regulu no lēmuma, ir tas, vai attiecīgais tiesību akts ir vispārēji
         piemērojams (Tiesas 1995. gada 23. novembra rīkojums lietā C‑10/95 P Asocarne/Padome, Recueil, I‑4149. lpp., 28. punkts, un 1996. gada 24. aprīļa rīkojums lietā C‑87/95 P CNPAAP/Padome, Recueil, I‑2003. lpp., 33. punkts). Tiesību akts ir vispārpiemērojams, ja tas ir piemērojams skaidri noteiktām situācijām un ja tā
         tiesiskās sekas attiecas uz nekonkretizētām personu kategorijām (skat. Pirmās instances tiesas 1996. gada 10. jūlija spriedumu
         lietā T‑482/93 Weber/Komisija, Recueil, II‑609. lpp., 55. punkts un tajā minētā judikatūra).
      
      52     Šajā gadījumā Apstrīdētā regula nosaukumam “feta” nodrošina pamatregulā paredzēto cilmes vietu nosaukumu aizsardzību. Šī aizsardzība
         izpaužas tādējādi, ka nosaukumu “feta” paredzēts ļaut izmantot tikai tiem ražotājiem, kuru izcelsme ir minētajā ģeogrāfiskajā
         apgabalā un kuru produkti atbilst ģeogrāfiskām un kvalitātes prasībām, kas specifikācijās ir izvirzītas “feta” siera ražošanai.
         Apstrīdētā regula visiem uzņēmumiem, kuru produkti atbilst attiecīgām ģeogrāfiskām un kvalitātes prasībām, piešķir tiesības
         šos produktus pārdot ar iepriekš minēto nosaukumu un nepiešķir šādas tiesības visiem tiem uzņēmumiem, kuru produkti neatbilst
         šiem nosacījumiem, kas ir vienādi visiem uzņēmumiem. Apstrīdētā regula attiecas arī uz visiem “feta” siera ražotājiem – gan
         pašreizējiem, gan tiem, kurus tikai vēl izveidos –, kam likumīgi atļauts izmantot šo nosaukumu, kā arī uz visiem tiem, kuriem
         to aizliegts izmantot, beidzoties pārejas periodam. Regula attiecas ne tikai uz dalībvalstu ražotājiem, tās tiesiskās sekas
         skar arī nenoteiktu skaitu trešo valstu ražotāju, kas šobrīd vai turpmāk “feta” sieru vēlas importēt Kopienā (Pirmās instances
         tiesas 2004. gada 6. jūlija rīkojums lietā T‑370/02 Alpenhain‑Camembert‑Werk u.c./Komisija, Krājums, II‑2097. lpp., 54. punkts).
      
      53     Apstrīdētā regula tādējādi ir vispārpiemērojams tiesību akts EKL 249. panta otrās daļas nozīmē. Tā attiecas uz skaidri noteiktām
         situācijām, un tās tiesiskās sekas skar nekonkretizētas personu kategorijas (iepriekš 52. punktā minētā rīkojuma Alpenhain‑Camembert‑Werk u.c./Komisija 55. punkts). Turklāt šī vispārējā piemērojamība izriet no konkrētā tiesiskā regulējuma mērķa, proti, aizsargāt
         erga omnes un visā Eiropas Kopienā likumīgi reģistrētas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes un cilmes vietu nosaukumus.
      
      54     Tomēr nav izslēgta iespēja, ka noteikums, kas pēc tā satura un piemērojamības ir vispārpiemērojams tiesību akts, fizisku vai
         juridisku personu var skart individuāli. Tas notiek tad, ja konkrētais akts personu skar tās noteiktu un tai raksturīgu īpašību
         dēļ vai kādas to raksturojošas faktiskas situācijas, salīdzinot ar visām pārējām personām, dēļ, kas tādēļ to individualizē
         tāpat kā tos, kuriem lēmums ir adresēts (Tiesas 1963. gada 15. jūlija spriedums lietā 25/62 Plaumann/Komisija, Recueil, 197. un 223. lpp., un iepriekš 44. punktā minētais spriedums lietā Codorníu/Padome, 19. un 20. punkts; iepriekš 52. punktā minētais rīkojums lietā Alpenhain‑Camembert‑Werk u.c./Komisija, 56. punkts).
      
      55     Šajā gadījumā neviens no prasītāju izvirzītajiem argumentiem neatklāj nevienu tām specifisku īpašību vai faktisko situāciju,
         kas tās raksturotu un tādējādi skartu individuāli salīdzinājumā ar citiem attiecīgajiem tirgus dalībniekiem. Tieši pretēji,
         prasītāju uzņēmumus Apstrīdētā regula skar tikai kā uzņēmējus, kas ražo vai pārdod sieru, kurš neatbilst aizsargāta cilmes
         vietas nosaukuma “feta” izmantošanas nosacījumiem. Tādējādi regula prasītājas ietekmē tāpat kā visus pārējos uzņēmumus, kuru
         produkti vairs neatbilst attiecīgo Kopienas noteikumu prasībām.
      
      56     Pirmkārt, attiecībā uz argumentu, saskaņā ar kuru Apstrīdētā regula prasītājas skar individuāli tiktāl, ciktāl tām ir īpašas
         tiesības izmantot nosaukumu “feta” vai “dansk Feta”, vispirms jāatzīmē – nav apstrīdams, ka šis šķietamais nosaukums “dansk
         Feta” nav saskaņā ar pamatregulu aizsargāts cilmes vietas nosaukums vai ģeogrāfiskas izcelsmes norāde. Tomēr atšķirībā no
         situācijas, kāda dominē preču zīmju jomā, kur valstī īstenotā aizsardzības sistēma pastāv līdzās Kopienā īstenotajai, minētos
         cilmes vietas apzīmējumus vai ģeogrāfiskās izcelsmes norādes visās dalībvalstīs var aizsargāt tikai tad, ja tie saskaņā ar
         pamatregulu ir reģistrēti Kopienas līmenī. Turklāt ir jāatzīmē, ka prasītājas arī neapgalvoja, ka Dānijas Karaliste saskaņā
         ar pamatregulas 17. pantu Komisijai ir paziņojusi, ka nosaukums “dansk Feta” ir likumīgi aizsargāts nosaukums Dānijā. No tā
         izriet, ka Dānijas tiesiskais regulējums prasītājām nevar piešķirt īpašas tiesības, kas ir līdzīgas prasītājas iepriekš 44. punktā
         minētā sprieduma lietā Codorníu/Padome preču zīmes tiesībām.
      
      57     Otrkārt, ir jāuzskata – prasītājas nav pierādījušas, ka nosaukumu “feta” vai “dansk Feta”, uz kuriem tās atsaucas, izmantošana
         iepriekš 44. punktā minētā sprieduma lietā Codorníu/Padome un rīkojuma lietā La Conqueste/Komisija nozīmē izriet no īpašām tiesībām, kas līdzīgas tām, kuras prasītājas ieguvušas valsts vai Kopienas līmenī pirms
         Apstrīdētās regulas pieņemšanas un kuras attiecīgā regula apdraudēja.
      
      58     Tas, ka prasītājas jau ilgu laiku pārdod savus produktus ar nosaukumu “feta” vai “dansk Feta”, nepiešķir tām īpašas tiesības
         iepriekš minētās judikatūras nozīmē. Situācija, kādā atrodas prasītājas, šā iemesla dēļ neatšķiras no tās, kādā atrodas citi
         ražotāji, kuri savus produktus iepriekš tirgojuši kā “feta” vai “dansk Feta” sieru un kuriem vairs nav tiesību izmantot šo
         nosaukumu, jo tas reģistrēts kā cilmes vietas nosaukums un turpmāk tiek aizsargāts (šajā sakarā skat. iepriekš 52. punktā
         minēto rīkojumu lietā Alpenhain‑Camembert‑Werk u.c./Komisija, 66. punkts).
      
      59     Dānijas tiesību aktu attiecībā uz nosaukumu “dansk Feta” esamība nevarētu apšaubīt šo secinājumu.
      60     Pirmkārt, šis tiesiskais regulējums neizceļ individuāli prasītāju situāciju, jo tas attiecas uz visiem uzņēmumiem, kas ražo
         Dānijas tiesību aktos noteiktiem kritērijiem atbilstošu sieru.
      
      61     Otrkārt, šis tiesiskais regulējums prasītājām nepiešķir nekādas īpašas tiesības. Faktiski, kā izriet arī no lietas materiāliem
         un iepriekš 15. punktā minētā sprieduma lietā Dānija u.c./Komisija (63. punkts), atbilstoši kuram, “saskaņā ar Dānijas valdības
         teikto, kopš 1963. gada šajā valstī pastāv noteikumi, kas prasa, lai Dānijā saražotajam sieram “feta” būtu piestiprināta etiķete
         ar skaidru norādi “Dānijas feta””, Dānijas tiesiskais regulējums, uz ko atsaucas prasītājas, uzliek pienākumu norādīt tikai
         attiecīgā siera izcelsmi.
      
      62     Tādējādi Dānijas tiesiskais regulējums nav uzskatāms par pasākumu, kas prasītājām piešķir īpašas tiesības, bet, tieši pretēji,
         lai saņemtu atļauju ražot un pārdot sieru “feta” Dānijā, tas prasītājām uzliek pienākumu uz produkta papildus norādīt precizējumu
         “dansk”.
      
      63     Līdz ar to prasītājas nevar atsaukties uz Dānijas tiesisko regulējumu, lai apgalvotu, ka tās, atšķirībā no visiem pārējiem
         “feta” siera ražotājiem Kopienā, tai skaitā Francijā un Vācijā, kuri varēja brīvi ražot un pārdot sieru “feta” bez pienākuma
         pievienot papildu norādi, kas precizētu viņu produktu ģeogrāfisko izcelsmi, atrodas īpašā situācijā, kas pamato viņu tiesības
         celt prasību pret Apstrīdēto regulu.
      
      64     Prasītājas arī apgalvo, ka attiecībā uz Dānijas tiesisko regulējumu ir jāuzskata, ka tas ievieš kvalitātes zīmi.
      65     Šajā sakarā vispirms jāatzīmē, kā izriet arī no lietas materiāliem, ka šis Dānijas tiesiskais regulējums netika pieņemts,
         lai aizsargātu vai izceltu Dānijas “feta” siera iespējamās īpašības, kuras tam varētu piedēvēt, bet tas atbild uz nepieciešamību
         nodrošināt patērētājiem patiesu un pareizu informāciju, lai izvairītos no sajaukšanas iespējas ar Grieķijas “feta” sieru.
         Turklāt Dānijas tiesiskais regulējums paredz īpašvārda “Dānijas” pievienošanu arī vairākiem citiem Dānijā ražotiem sieriem,
         kuru vēsturiskā izcelsmes valsts ir cita dalībvalsts vai trešā valsts (grana, munster, gouda u.c.).
      
      66     Turpinājumā jāsecina, ka prasītājas nav ne izklāstījušas motīvus, kas ļautu secināt, ka minētos tiesību aktus varētu uzskatīt
         par tādiem, kas ievieš kvalitātes zīmi, ne arī par tādiem, kas varētu pamatot šādas kvalitātes zīmes saderīgumu ar EKL 28. un
         30. pantu. No judikatūras faktiski izriet, ka tiesības uz kvalitātes nosaukumu – izņemot noteikumus, kas piemērojami cilmes
         vietu nosaukumiem un preču izcelsmes norādēm – ir atkarīgas tikai no raksturīgajām objektīvajām īpašībām, kas nosaka produkta
         kvalitāti salīdzinājumā ar tādu pašu zemākas kvalitātes produktu, un nevis no ģeogrāfiskās atrašanās vietas, kurā norisinājās
         viena vai otra šī produkta ražošanas stadija, un ka šie kvalitātes nosaukumi ir jāsaista nevis ar valsti, kurā notiek attiecīgo
         produktu ražošanas process, bet vienīgi ar raksturīgajām objektīvajām īpašībām, kas nosaka produktu likumīgi paredzēto kvalitāti
         (šajā sakarā skat. Tiesas 1978. gada 12. oktobra spriedumu lietā 13/78 Eggers, Recueil, 1935. lpp., 24. un 25. punkts; Tiesas 2002. gada 5. novembra spriedumu lietā C‑325/00 Komisija/Vācija, Recueil, I‑9977. lpp., un 2003. gada 6. marta spriedumu lietā C‑6/02 Komisija/Francija, Recueil, I‑2389. lpp.).
      
      67     Katrā ziņā, pat ja pieņemtu, ka minētos Dānijas tiesību aktus varētu uzskatīt par tādiem, kas ievieš kvalitātes zīmi, ar to
         vien nepietiktu, lai prasītājas no visiem “feta” siera ražotājiem, kas izpilda Dānijas tiesību aktos noteiktos pienākumus,
         izceltu individuāli.
      
      68     Turklāt ir jāprecizē, ka prasītāju īpašu tiesību neesamību apstiprina tas, ka viņu situāciju nepārprotami nekonkrētā un vispārīgā
         veidā reglamentē pamatregulas 13. panta 2. punkts, kas paredz pārejas laika posmu visiem ražotājiem bez jebkādiem izņēmumiem,
         ievērojot dažus nosacījumus un nodrošinot pietiekami ilgu pielāgošanās laiku, lai novērstu jebkādu kaitējumu (šajā sakarā
         skat. iepriekš 52. punktā minēto rīkojumu lietā Alpenhain‑Camembert‑Werk u.c./Komisija, 66. punkts). Tādējādi ar to, ka šis pārejas režīms skar prasītājas, nepietiek, lai tās individuāli izceltu.
      
      69     Otrkārt, attiecībā uz apgalvojumu, saskaņā ar kuru prasītāju situācija būtu individuāli izceļama tiktāl, ciktāl tās saražo
         lielu daļu no “feta” siera Eiropas Savienībā, jāatgādina, ka ar to vien, ka uzņēmumam pieder liela attiecīgā tirgus daļa,
         nepietiek, lai šo uzņēmumu izceltu no visu to pārējo tirgus dalībnieku vidus, uz kuriem attiecas Apstrīdētā regula (Pirmās
         instances tiesas 1999. gada 9. novembra rīkojums lietā T‑114/99 CSR Pampryl/Komisija, Recueil, II‑3331. lpp., 46. punkts, un iepriekš 52. punktā minētais rīkojums Alpenhain‑Camembert‑Werk u.c./Komisija, 58. punkts).
      
      70     Treškārt, attiecībā uz argumentu par seku, kādas nosaukuma “feta” reģistrācija Grieķijas ražotāju interesēs atstāj uz konkurenci,
         ņemšanu vērā, lai individuāli izceltu prasītāju situāciju, ir jāatgādina – tas, ka vispārpiemērojams tiesību akts varētu atšķirīgi
         ietekmēt dažādus tiesību subjektus, uz kuriem tas attiecas, jebkurā gadījumā tos neizceļ visu pārējo uzņēmēju vidū, jo šo
         tiesību aktu piemēro skaidri noteiktā situācijā, kā tas ir šajā gadījumā (Pirmās instances tiesas 2000. gada 22. februāra
         spriedums lietā T‑138/98 ACAV u.c./Padome, Recueil, II‑341. lpp., 66. punkts, un iepriekš 44. punktā minētais rīkojums lietā La Conqueste/Komisija, 37. punkts).
      
      71     Turklāt Tiesa skaidri apstiprināja, ka, lai regula prasītāju skartu individuāli tāpat kā adresātu, nepietiek ar to, ka, pieņemot
         regulu, ar kuru reģistrē cilmes vietas nosaukumu, prasītāja atrodas tādā situācijā, ka regulā paredzēto nosacījumu izpildei
         tai jāveic izmaiņas ražošanas struktūrā (iepriekš 44. punktā minētais rīkojums lietā La Conqueste/Komisija, 35. punkts).
      
      72     Ceturtkārt, attiecībā uz prasītāju argumentiem par Komisijas iespējamo pienākumu, pieņemot regulu, ņemt vērā prasītāju situāciju
         tikai no konstatējuma, ka Komisijai ir pienākums ievākt informāciju par iespējamām negatīvām sekām, kādas attiecīgais tiesību
         akts varētu radīt noteiktiem uzņēmumiem, nevar secināt, ka prasītājas tiek skartas individuāli EKL 230. panta ceturtās daļas
         nozīmē (šajā sakarā skat. Tiesas 2003. gada 10. aprīļa spriedumu lietā C‑142/00 P Komisija/Nederlandse Antillen, Recueil, I‑3483. lpp., 75. punkts).
      
      73     Visbeidzot piektkārt, attiecībā uz prasītāju argumentu, kas balstās uz prasību par efektīvu tiesisko aizsardzību, vispirms
         ir jāatzīmē, ka prasību atcelt tiesību aktu nevarētu celt Kopienu tiesā pat tad, ja pēc Tiesas veiktas valsts procesuālo normu
         konkrētas pārbaudes varētu pierādīt, ka tās indivīdam neparedz iespēju celt prasību, ar kuru tas varētu apšaubīt apstrīdētā
         Kopienu tiesību akta likumību (Tiesas 2003. gada 12. decembra rīkojums lietā C‑258/02 P Bactria/Komisija, Recueil, I‑15105. lpp., 58. punkts).
      
      74     Turklāt Tiesa attiecībā uz nosacījumu par EKL 230. panta ceturtajā daļā paredzēto individuālo interesi skaidri noteica, ka,
         kaut gan šis nosacījums ir jāinterpretē saskaņā ar efektīvas tiesiskās aizsardzības principu, ņemot vērā dažādus tādus apstākļus,
         kas prasītāju izceļ individuāli, šādas interpretācijas rezultātā nevarētu izvairīties no attiecīgā, Līgumā tieši paredzētā
         nosacījuma piemērošanas, nepārsniedzot kompetenci, kas Kopienu tiesām piešķirta šajā Līgumā. No iepriekš minētā izriet, ka,
         neizpildot šo nosacījumu, nevienai fiziskai vai juridiskai personai jebkurā gadījumā nav tiesību iesniegt prasību atcelt regulu
         (Tiesas 2002. gada 25. jūlija spriedums lietā C‑50/00 P Unión de Pequeños Agricultores/Padome, Recueil, I‑6677. lpp., 36., 37. un 39. punkts, un Tiesas 2004. gada 1. aprīļa spriedums lietā C‑263/02 P Komisija/Jégo‑Quéré, Recueil, I‑3425. lpp., 33. punkts).
      
      75     No visiem iepriekš minētajiem apsvērumiem izriet, ka Apstrīdētā regula “feta” siera ražotājus Dānijā neskar individuāli EKL
         230. panta ceturtās daļas nozīmē.
      
      76     No iepriekš minētā izriet, ka Apstrīdētā regula ir vispārpiemērojams tiesību akts, un, tā kā šī regula neietekmē prasītājas
         noteiktu tām raksturīgu apstākļu vai faktiskās situācijas dēļ, kura tām būtu raksturīga salīdzinājumā ar visām pārējām personām
         un tādēļ izceltu individuāli, prasība ir nepieņemama.
      
       Par tiesāšanās izdevumiem
      77     Atbilstoši Reglamenta 87. panta 2. punktam lietas dalībniekam, kuram spriedums ir nelabvēlīgs, piespriež atlīdzināt tiesāšanās
         izdevumus, ja to ir prasījis lietas dalībnieks, kuram spriedums ir labvēlīgs. Tā kā prasītājām spriedums ir nelabvēlīgs, tām
         saskaņā ar Komisijas prasījumiem jāpiespriež segt savus, kā arī atlīdzināt Komisijas tiesāšanās izdevumus.
      
      78     Atbilstoši Reglamenta 87. panta 4. punkta pirmajai daļai dalībvalstis, kas iestājas lietā, savus tiesāšanās izdevumus sedz
         pašas. Šajā gadījumā Grieķijas Republikai un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajai Karalistei jāpiespriež savus tiesāšanās
         izdevumus segt pašām.
      
      79     Atbilstoši Reglamenta 87. panta 4. punkta trešajai daļai personām, kas iestājas lietā un kas nav ne dalībvalstis, ne iestādes,
         var piespriest savus tiesāšanās izdevumus segt pašām. Šajā gadījumā jānolemj, ka SEV‑GAP savus tiesāšanās izdevumus sedz pati.
      
      Ar šādu pamatojumu
      PIRMĀS INSTANCES TIESA (trešā palāta)
      izdod rīkojumu:
      1)      prasību noraidīt kā nepieņemamu;
      2)      prasītājas sedz savus, kā arī atlīdzina Komisijas tiesāšanās izdevumus;
      3)      Grieķijas Republika, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste un Syndesmos Ellinikon Viomichanion Galaktokomikon Proïonton (SEV‑GAP) savus tiesāšanās izdevumus sedz pašas.
      Luksemburgā 2005. gada 13. decembrī.
      
               Sekretārs 
            
             
            
                      Priekšsēdētājs
            
         
               E. Coulon 
            
             
            
                      M. Jaeger
            
         * Tiesvedības valoda – dāņu.