CELEX: 62007CJ0498
Language: pl
Date: 2009-09-03
Title: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 3 września 2009 r.#Aceites del Sur-Coosur, anciennement Aceites del Sur przeciwko Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.#Sprawa C-498/07 P.

Sprawa C‑498/07 P
      Aceites del Sur-Coosur SA
      przeciwko
      Koipe Corporación SL
      Odwołanie – Wspólnotowy znak towarowy – Rozporządzenie (WE) nr 40/94 – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) – Graficzny znak towarowy La Española – Całościowa ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd – Element decydujący
      Streszczenie wyroku
      1.        Wspólnotowy znak towarowy – Definicja i uzyskanie wspólnotowego znaku towarowego – Względne podstawy odmowy rejestracji –
            Sprzeciw właściciela wcześniejszego identycznego lub podobnego znaku towarowego zarejestrowanego dla identycznych lub podobnych
            towarów lub usług – Podobieństwo rozpatrywanych znaków towarowych – Kryteria oceny 
      (rozporządzenie Rady nr 40/94, art. 8 ust. 1 lit. b))
      2.        Wspólnotowy znak towarowy – Definicja i uzyskanie wspólnotowego znaku towarowego – Względne podstawy odmowy rejestracji –
            Sprzeciw właściciela wcześniejszego identycznego lub podobnego znaku towarowego zarejestrowanego dla identycznych lub podobnych
            towarów lub usług – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do wcześniejszego znaku towarowego – Kryteria oceny
            
      (rozporządzenie Rady nr 40/94, art. 8 ust. 1 lit. b))
      1.        Całościowa ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 w sprawie
         wspólnotowego znaku towarowego powinna, w zakresie dotyczącym wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego podobieństwa rozpatrywanych
         znaków towarowych, opierać się na wywieranym przez nie całościowym wrażeniu, z uwzględnieniem w szczególności ich elementów
         odróżniających i dominujących.
      
      W szczególności w ramach analizy istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, ocena podobieństwa dwóch znaków towarowych
         nie może ograniczyć się do zbadania tylko jednego z elementów tworzących dany złożony znak towarowy i porównania go z innym
         znakiem towarowym. Przeciwnie, porównania należy dokonać poprzez analizę danych znaków towarowych postrzeganych każdy jako
         całość.
      
      W tym względzie całościowe wrażenie wywarte w pamięci właściwego kręgu odbiorców przez złożony znak towarowy może w pewnych
         okolicznościach zostać zdominowane przez jeden lub kilka z jego elementów. Jednakże tylko wtedy gdy wszystkie pozostałe składniki
         znaku towarowego są bez znaczenia, ocena podobieństwa może zależeć wyłącznie od składnika dominującego.
      
      (por. pkt 60–62)
      2.        O ile nie można wykluczyć, że współistnienie na określonym rynku dwóch znaków towarowych może przyczynić się, wraz z innymi
         elementami, do ewentualnego zmniejszenia prawdopodobieństwa wprowadzenia właściwych odbiorców w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1
         lit. b) rozporządzenia nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego w przypadku tych znaków towarowych, o tyle wymagane
         jest, by spełnione zostały jeszcze inne warunki. I tak brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd można w szczególności wywieść
         z „pokojowego” współistnienia na omawianym rynku kolidujących ze sobą znaków towarowych.
      
      (por. pkt 82)
WYROK TRYBUNAŁU (pierwsza izba)
      z dnia 3 września 2009 r.(*)
      
      Odwołanie – Wspólnotowy znak towarowy – Rozporządzenie (WE) nr 40/94 – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) – Graficzny znak towarowy La Española – Całościowa ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd – Element decydujący
      W sprawie C‑498/07 P
      mającej za przedmiot odwołanie w trybie art. 56 statutu Trybunału Sprawiedliwości, wniesione w dniu 12 listopada 2007 r.,
      Aceites del Sur‑Coosur SA, dawniej Aceites del Sur SA, z siedzibą w Vilches (Hiszpania), reprezentowana przez J.M. Otera Lastresa i R. Jimeneza Diaza,
         abogados,
      
      strona skarżąca,
      w której drugą stroną jest:
      Koipe Corporación SL, z siedzibą w San Sebastián (Hiszpania), reprezentowana przez M. Fernándeza de Béthencourta, abogado,
      
      
      strona skarżąca w pierwszej instancji,
      Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), reprezentowany przez J. Garcíę Murillo, działającą w charakterze pełnomocnika,
      
      strona pozwana w pierwszej instancji,
      TRYBUNAŁ (pierwsza izba),
      w składzie: P. Jann, prezes izby, M. Ilešič, A. Tizzano (sprawozdawca), A. Borg Barthet i J.J. Kasel, sędziowie,
      rzecznik generalny: J. Mazák,
      sekretarz: M. Ferreira, główny administrator,
      uwzględniając procedurę pisemną i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 14 października 2008 r.,
      po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 3 lutego 2009 r.,
      wydaje następujący
      Wyrok
      1        W swoim odwołaniu Aceites del Sur‑Coosur SA, dawniej Aceites del Sur SA (zwana dalej „Aceites del Sur”) zwraca się o uchylenie
         wyroku Sądu Pierwszej Instancji z dnia 12 września 2007 r. w sprawie T‑363/04 Koipe przeciwko OHIM – Aceites del Sur (La Española),
         Zb.Orz. s. II‑3355 (zwanego dalej „zaskarżonym wyrokiem”), w którym Sąd uwzględnił skargę na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej
         Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 11 maja 2004 r. (sprawa R 1109/2000‑4,
         zwaną dalej „zaskarżoną decyzją”) dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu pomiędzy Koipe Corporación SL (zwana dalej „Koipe”)
         i Aceites del Sur.
      
       Ramy prawne
      2        Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego
         (Dz.U. 1994, L 11, s. 1) stanowi:
      
      „W wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się, jeżeli:
      […]
      b)      z powodu identyczności lub podobieństwa do wcześniejszego znaku towarowego, identyczności lub podobieństwa towarów lub usług
         istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest
         chroniony; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia z wcześniejszym znakiem
         towarowym”.
      
      3        Artykuł 8 ust. 2 tego rozporządzenia stanowi:
      
      „Do celów ust. 1 »wcześniejsze znaki towarowe« oznaczają:
      a)      znaki towarowe następujących rodzajów, w odniesieniu do których data złożenia wniosku o rejestrację jest wcześniejsza od daty
         wniosku o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego, biorąc pod uwagę, w odpowiednim przypadku, prawo pierwszeństwa w odniesieniu
         do tych znaków towarowych:
      
      i)      wspólnotowe znaki towarowe;
      ii)      znaki towarowe zarejestrowane w państwie członkowskim lub, w przypadku Belgii, Niderlandów lub Luksemburga, w Urzędzie Znaków
         Towarowych Beneluksu;
      
      iii) znaki towarowe rejestrowane na mocy międzynarodowych uzgodnień obowiązujących w państwie członkowskim;
      […]”.
       Okoliczności faktyczne leżące u podstaw sporu
      4        W dniu 23 kwietnia 1996 r. Aceites del Sur, spółka hiszpańska produkująca oleje roślinne, na podstawie rozporządzenia nr 40/94
         dokonała zgłoszenia w OHIM przedstawionego poniżej graficznego znaku towarowego La Española dla określonego rodzaju towarów,
         wśród których znajdowały się „oleje i tłuszcze jadalne”:
      
      
      5        W dniu 23 listopada 1998 r. zgłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych nr 89/98.
      
      6        W dniu 23 lutego 1999 r. spółka Aceites Carbonell, obecnie Koipe, wniosła sprzeciw wobec zgłoszenia tego znaku, powołując
         się na prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) w przypadku zgłoszonego znaku towarowego
         i przedstawionego poniżej należącego do Koipe wcześniejszego graficznego znaku towarowego Carbonell (zwanego dalej „znakiem
         towarowym Carbonell”):
      
      
      7        Jako dowód na istnienie znaku towarowego Carbonell Koipe powołała się na sześć rejestracji tego znaku towarowego w Hiszpanii,
         jedno zgłoszenie wspólnotowe „Carbonell” nr 338681 (zwane dalej „zgłoszeniem wspólnotowym”), dwie rejestracje międzynarodowe
         oraz na krajowe rejestracje irlandzkie, duńskie, szwedzkie i dokonane w Zjednoczonym Królestwie.
      
      8        Wydział Sprzeciwów OHIM w każdym razie stwierdził, że Koipe zdołała wykazać istnienie tylko trzech hiszpańskich i jednej wspólnotowej
         rejestracji dla „oliwy z oliwek”.
      
      9        Decyzją nr 2084/2000 z dnia 21 września 2000 r. Wydział Sprzeciwów OHIM oddalił sprzeciw wniesiony przez Koipe. Wydział Sprzeciwów
         uznał, że sporne oznaczenia wywołują ogólnie odmienne wrażenie wizualne, są całkowicie pozbawione elementów podobnych na gruncie
         fonetycznym oraz że związek koncepcyjny odnoszący się do charakteru i rolniczego pochodzenia towarów jest słaby, co wyklucza
         istnienie jakiegokolwiek prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd związanego ze spornymi znakami towarowymi.
      
      10      W dniu 19 stycznia 2001 r. Koipe wniosła do OHIM odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów. W dniu 11 maja 2004 r. Czwarta
         Izba Odwoławcza OHIM oddaliła odwołanie na mocy zaskarżonej decyzji, która co do zasady potwierdza, że sporne oznaczenia wywołują
         ogólnie odmienne wrażenie wizualne.
      
      11      Na wstępie, na podstawie zaskarżonej decyzji elementy graficzne, obejmujące w istocie wizerunek osoby siedzącej w gaju oliwnym,
         dla oliwy z oliwek mają jedynie słabą zdolność odróżniającą, co w konsekwencji nadaje pierwszorzędne znaczenie elementom słownym
         „La Española” i „Carbonell”. Jeśli chodzi o porównanie oznaczeń na gruncie fonetycznym i koncepcyjnym, to Czwarta Izba Odwoławcza
         stwierdziła, że skarżąca nie kwestionowała całkowitego braku zbieżności elementów słownych ani tego, że związek koncepcyjny
         pomiędzy spornymi oznaczeniami jest słaby. Wreszcie Izba Odwoławcza przyznała, że Wydział Sprzeciwów winien był orzec w przedmiocie
         powszechnej znajomości wcześniejszych znaków towarowych. Jednakże jej zdaniem tego rodzaju ocena – podobnie jak badanie dokumentów
         przedstawionych Izbie Odwoławczej w celu wykazania powszechnej znajomości – nie była bezwzględnie konieczna, ponieważ nie
         została spełniona jedna ze wstępnych przesłanek oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w związku z renomowanym lub powszechnie
         znanym znakiem towarowym, to znaczy przesłanka podobieństwa oznaczeń.
      
       Postępowanie przed Sądem i zaskarżony wyrok
      12      W dniu 31 sierpnia 2004 r. Koipe wniosła skargę do Sądu Pierwszej Instancji o stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji.
      
      13      Na poparcie swojej skargi Koipe podniosła dwa zarzuty: pierwszy oparty na naruszeniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia
         nr 40/94 oraz drugi na naruszeniu obowiązku zbadania dowodów renomy wcześniejszego znaku towarowego.
      
      14      Sąd Pierwszej Instancji przed merytorycznym rozpatrzeniem sprawy, na wstępie w pkt 47 zaskarżonego wyroku zauważył, że pomiędzy
         stronami istnieje spór co do rejestracji, jakie należy uwzględnić w celu oceny prawa do wniesienia sprzeciwu, na które powołuje
         się Koipe. Spór ten dotyczył w szczególności faktu, że OHIM i Aceites del Sur twierdzą, że skoro data dokonanego przez Koipe
         zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego była późniejsza niż data złożenia wniosku o rejestrację zgłoszonego znaku towarowego,
         to Izba Odwoławcza nie powinna była brać go pod uwagę.
      
      15      Jednak zdaniem Sądu kwestia ta nie miała w niniejszej sprawie znaczenia i w pkt 48 zaskarżonego wyroku stwierdził on, co następuje:
      
      „[…] Zaskarżona decyzja jest bowiem oparta co do zasady na braku podobieństwa pomiędzy elementami graficznymi znaku towarowego
         Carbonell i zgłoszonego znaku towarowego. Tymczasem element graficzny znaku towarowego Carbonell jest taki sam w przypadku
         wszystkich rejestracji powołanych przez [Koipe], zarówno uwzględnionych przez Izbę Odwoławczą, jak i przez nią odrzuconych”.
      
      16      Przedstawiwszy powyższą uwagę wstępną, Sąd dokonał oceny pierwszego zarzutu odwołania, w którym Koipe stwierdziła, że w zaskarżonej
         decyzji OHIM nie uwzględnił okoliczności, że sporne znaki towarowe są na pierwszy rzut oka ogólnie podobne, przez co może
         powstać prawdopodobieństwo wprowadzenia uczestników rynku w błąd, ani też okoliczności, że towar objęty wnioskiem o rejestrację
         jest identyczny co towar, do którego oznaczania służy wcześniejszy znak towarowy.
      
      17      W tym względzie w pkt 75–78 zaskarżonego wyroku Sąd Pierwszej Instancji stwierdził, że w zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza
         na poparcie swoich wniosków dotyczących niewielkiej zdolności odróżniającej elementów graficznych omawianych znaków towarowych
         ogranicza się do stwierdzenia, że na omawiane przedstawienie składa się osoba siedząca w gaju oliwnym, co jest typowe w branży
         oliwy z oliwek. Jednak Sąd Pierwszej Instancji stwierdził, że Izba Odwoławcza nie podała żadnego wyjaśnienia dotyczącego powodów,
         dla których dokonała takiej oceny, i że poza spornymi znakami towarowymi nie przywołała ona żadnego znaku towarowego zawierającego
         podobny element graficzny.
      
      18      W pkt 87 zaskarżonego wyroku Sąd Pierwszej Instancji stwierdził, że Izba Odwoławcza w zaskarżonej decyzji błędnie uznała,
         iż elementy graficzne omawianych znaków towarowych mają niewielką zdolność odróżniającą.
      
      19      W pkt 88 i 89 zaskarżonego wyroku Sąd Pierwszej Instancji uznał, że Izba Odwoławcza niesłusznie stwierdziła, iż ze względu
         na niewielką zdolność odróżniającą elementów graficznych omawianych znaków towarowych w niniejszej sprawie naczelnego znaczenia
         nabiera porównanie ich elementów słownych.
      
      20      W pkt 91 zaskarżonego wyroku Sąd stwierdził, że element graficzny pod względem powierzchniowym zajmuje znacznie ważniejszą
         pozycję niż element słowny.
      
      21      W tym względzie w pkt 92 i 93 zaskarżonego wyroku Sąd podniósł w szczególności, podobnie zresztą jak „sam OHIM w innych postępowaniach
         w sprawie sprzeciwów”, że „element słowny »La Española« ma jedynie niewielką zdolność odróżniającą. Słowo to jest powszechnie
         używane w Hiszpanii i jest postrzegane jako opisujące pochodzenie geograficzne towarów”.
      
      22      Co się tyczy podobieństwa znaków i prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, pkt 103 zaskarżonego wyroku stanowi:
      
      „W ocenie Sądu wszystkie wspólne elementy obu spornych znaków towarowych wywołują bardzo podobne ogólne wrażenie, ponieważ
         znak towarowy La Española powiela z dużym stopniem szczegółowości istotę wizualnego przekazu znaku towarowego Carbonell: kobieta
         ubrana w tradycyjny strój siedząca w określony sposób w pobliżu gałęzi drzewa oliwnego, na tle gaju oliwnego. Całość obejmuje
         niemal identyczną kompozycję przestrzeni, kolorów, miejsc, w których napisane są nazwy, i sposobu, w jaki zostały napisane”.
      
      23      W pkt 104 i 105 zaskarżonego wyroku Sąd uznał, że to podobne ogólne wrażenie wywołuje w sposób nieunikniony prawdopodobieństwo
         wprowadzenia konsumenta w błąd w związku ze spornymi znakami towarowymi i że tego prawdopodobieństwa nie zmniejsza występowanie
         różnych elementów słownych, ponieważ element słowny zgłoszonego znaku towarowego ma bardzo niewielką zdolność odróżniającą,
         odwołując się do pochodzenia geograficznego towaru.
      
      24      Wreszcie, przypomniawszy w pkt 107 zaskarżonego wyroku orzecznictwo wspólnotowe definiujące profil przeciętnego konsumenta
         jako właściwie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego, którego poziom uwagi może się jednak zmieniać w zależności
         od kategorii danych towarów lub usług, Sąd w pkt 108 i 109 tego wyroku stwierdził, że oliwa z oliwek jest w Hiszpanii towarem
         powszechnego spożycia i że w tych okolicznościach element graficzny spornych znaków towarowych uzyskuje większe znaczenie,
         zwiększając prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd wiążące się z tymi dwoma znakami towarowymi.
      
      25      W konsekwencji w pkt 112 zaskarżonego wyroku Sąd uznał, że Izba Odwoławcza błędnie stwierdziła, iż wykluczone jest wszelkie
         prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd wiążące się ze spornymi znakami towarowymi. Zdaniem Sądu z całości jego rozważań wynika,
         że prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd rzeczywiście istnieje.
      
      26      Zatem Sąd uwzględnił pierwszy zarzut odwołania oparty na art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 oraz, uznając za zbędną
         ocenę zarzutu drugiego, na który w swoim odwołaniu powołała się Koipe, uwzględnił on ten zarzut, zmieniając zaskarżoną decyzję
         i stwierdzając, że sprzeciw wniesiony przez tę spółkę był uzasadniony.
      
       Żądania stron
      27      Wnosząca odwołanie wnosi do Trybunału o:
      
      –        uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i, w konsekwencji,
      –        wydanie orzeczenia ostatecznego w sprawie, jeśli stan postępowania na to pozwala, lub
      –        skierowanie sprawy do ponownego rozpoznania przez Sąd, „żeby orzekł zgodnie z wiążącymi kryteriami określonymi przez Trybunał
         Sprawiedliwości”, i
      
      –        obciążenie Koipe, a także OHIM kosztami postępowania.
      28      Koipe wnosi o oddalenie odwołania i o obciążenie wnoszącej odwołanie kosztami postępowania.
      
      29      OHIM wnosi o oddalenie zarzutu pierwszego odwołania i pozostawia uznaniu Trybunału rozstrzygnięcie zarzutu drugiego.
      
       W przedmiocie odwołania
      30      Na poparcie odwołania Aceites del Sur podnosi dwa zarzuty. Zarzut pierwszy opiera się na naruszeniu art. 8 ust. 1 i 2 lit. a)
         ppkt (i) i (ii) rozporządzenia nr 40/94. Składający się z dwóch części zarzut drugi opiera się na naruszeniu art. 8 ust. 1
         lit. b) tego rozporządzenia.
      
      31      Zarzut pierwszy i część pierwszą zarzutu drugiego należy rozpatrzyć łącznie, jako że wnosząca odwołanie rozwija w ich ramach
         w części podobną, a w części uzupełniającą argumentację.
      
       W przedmiocie zarzutu pierwszego i części pierwszej zarzutu drugiego
       Argumenty stron
      32      W zarzucie pierwszym wnosząca odwołanie stwierdza, że Sąd Pierwszej Instancji naruszył prawo, uznając w pkt 48 zaskarżonego
         wyroku, że z uwagi na to, iż wszystkie elementy graficzne różnych rejestracji, na które powołuje się Koipe, są identyczne,
         to ustalenie, które spośród wskazanych rejestracji spełniają warunek polegający na objęciu swoim zakresem „znaków wcześniejszych”
         w rozumieniu tego przepisu w celu wykonywania prawa do wniesienia sprzeciwu „nie ma […] znaczenia”.
      
      33       Z tego względu Sąd co do zasady przyznał, wbrew brzmieniu art. 8 rozporządzenia nr 40/94 i zasadzie pierwszeństwa rejestracji
         dotyczącej postępowania w sprawie sprzeciwu, że późniejszy znak towarowy, którym w niniejszej sprawie jest zgłoszenie wspólnotowe,
         można przeciwstawić rejestracji znaku wcześniejszego, którym w niniejszej sprawie jest znak będący przedmiotem zgłoszenia,
         z jedynego względu, a mianowicie, że element graficzny znaku późniejszego jest identyczny z elementem graficznym wcześniejszych
         znaków podmiotu wnoszącego sprzeciw. Przedmiotowe naruszenie popełnione przez Sąd miało poza tym istotne konsekwencje przy
         ocenie istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku spornych znaków towarowych, w szczególności w odniesieniu
         do określenia właściwego kręgu odbiorców i terytorium.
      
      34      Koipe i OHIM twierdzą, że wnosząca odwołanie przywiązuje nieproporcjonalną wagę do treści pkt 47 i 48 zaskarżonego wyroku
         w zakresie, w jakim wbrew jej twierdzeniom Sąd nigdy nie uznał zgłoszenia wspólnotowego jako stanowiącego prawo wcześniejsze
         w celu wykonania prawa do wniesienia sprzeciwu i nie przyznał temu zgłoszeniu szczególnej wartości w ramach oceny istnienia
         prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku spornych znaków. W istocie we wskazanym wyroku Sąd Pierwszej Instancji
         na każdym etapie badał kwestię prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku omawianych znaków towarowych wyłącznie w odniesieniu
         do „terytorium Hiszpanii” i „rynku hiszpańskiego”.
      
      35      W części pierwszej zarzutu drugiego wnosząca odwołanie twierdzi, że nie wykluczając wyraźnie zgłoszenia wspólnotowego z grupy
         znaków towarowych objętych sprzeciwem wniesionym przez Koipe, Sąd niesłusznie uwzględnił to zgłoszenie i w konsekwencji nieprawidłowo
         określił właściwy krąg odbiorców i terytorium, dokonując oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odniesieniu do odbiorców
         na terytorium wspólnotowym, nie zaś na terytorium Hiszpanii.
      
      36      W tym względzie wnosząca odwołanie podkreśla, że wprawdzie Sąd w zaskarżonym wyroku odniósł się do „rynku hiszpańskiego” oliwy
         oliwek, to jednak nie uczynił tego w ramach oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, ale w innym kontekście i w bardziej
         określonym celu, a mianowicie w ramach oceny „zdolności odróżniającej elementów graficznych” spornych znaków, która stanowi
         tylko jeden spośród wielu czynników, tj. czynnik podobieństwa pomiędzy znakami podlegający ocenie w celu ustalenia istnienia
         prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.
      
      37      Koipe i OHIM odpierają ten argument, twierdząc zasadniczo, że Sąd dokonał oceny zdolności odróżniającej elementów graficznych
         i słownych spornych znaków towarowych w konkretnym celu rozstrzygnięcia kwestii, czy w Hiszpanii istnieje prawdopodobieństwo
         wprowadzenia w błąd w przypadku omawianych znaków. Koipe i OHIM dodają, że w ramach tej oceny Sąd słusznie i wyraźnie ograniczył
         badanie właściwego kręgu odbiorców i terytorium do tego państwa członkowskiego.
      
       Ocena Trybunału
      38      Należy przypomnieć, że zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 w wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego
         znaku towarowego, zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się, jeżeli z powodu identyczności lub podobieństwa do wcześniejszego
         znaku towarowego, identyczności lub podobieństwa towarów lub usług istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii
         publicznej na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony. Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje
         również prawdopodobieństwo skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym. Ponadto zgodnie z art. 8 ust. 2 lit. a) „wcześniejsze
         znaki towarowe” oznaczają wspólnotowe znaki towarowe, znaki towarowe zarejestrowane w państwie członkowskim lub znaki towarowe
         rejestrowane na mocy międzynarodowych uzgodnień, w odniesieniu do których data złożenia wniosku o rejestrację jest wcześniejsza
         od daty wniosku o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego.
      
      39      W niniejszej sprawie sprzeciw wniesiony przez Koipe wobec zgłoszenia znaku towarowego La Española opierał się na kilku rejestracjach
         krajowych i międzynarodowych oraz na zgłoszeniu wspólnotowym, w odniesieniu do którego data złożenia wniosku jest późniejsza
         od daty wniosku o rejestrację wniesionego przez Aceites del Sur.
      
      40      Tymczasem z treści odpowiednich punktów zaskarżonego wyroku nie wynika, że Sąd wyraźnie wykluczył wskazane zgłoszenie wspólnotowe
         ze znaków towarowych, które należy uwzględnić w celu oceny zasadności sprzeciwu wniesionego przez Koipe.
      
      41      W każdym razie, przyjąwszy nawet, że działając w ten sposób Sąd naruszył art. 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 40/94, to takie
         naruszenie nie wpływa na ważność zaskarżonego wyroku.
      
      42      Po pierwsze bowiem należy stwierdzić, że w pkt 48 zaskarżonego wyroku Sąd przyznał słuszne prawo Koipe do wniesienia sprzeciwu
         względem zgłoszenia znaku towarowego La Española w oparciu o wszystkie rejestracje, na które powołała się ta spółka obejmujące
         kilka znaków towarowych, w odniesieniu do których data złożenia wniosku o rejestrację była rzeczywiście wcześniejsza niż data
         wniosku o zgłoszenie omawianego znaku towarowego. Zatem nie można twierdzić, że nie odrzucając wyraźnie zgłoszenia wspólnotowego
         w ramach oceny zasadności sprzeciwu wniesionego przez Koipe, Sąd uwzględnił to zgłoszenie i jak twierdzi wnosząca odwołanie
         ustalił w taki sposób zasadę, że na późniejszy znak wspólnotowy można powołać się w sprzeciwie w odniesieniu do wniosku o rejestrację
         znaku towarowego złożonego wcześniej.
      
      43      Po drugie, należy podnieść, że domniemany błąd popełniony przez Sąd Pierwszej Instancji nie miał też decydującego wpływu na
         ustalenie właściwego kręgu odbiorców i terytorium w ramach badania istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku
         spornych znaków.
      
      44      I tak z pkt 53, 63, 77–80, 92 i 111 zaskarżonego wyroku wyraźnie wynika, że Sąd dokonał oceny istnienia wskazanego prawdopodobieństwa,
         odnosząc się konkretnie i przez cały czas do „terytorium hiszpańskiego” i do „rynku hiszpańskiego”, nie stosując na żadnym
         etapie odniesienia do innego kręgu odbiorców lub terytorium, co przyznała sama wnosząca odwołanie w trakcie rozprawy.
      
      45      W konsekwencji zarzut pierwszy i część pierwszą zarzutu drugiego powołanych na poparcie odwołania należy oddalić jako częściowo
         bezzasadne i częściowo nieistotne dla sprawy.
      
       W przedmiocie części drugiej zarzutu drugiego
       Argumenty stron
      46      W ramach części drugiej zarzutu drugiego wnosząca odwołanie po pierwsze twierdzi, że, pomimo iż zgodnie z orzecznictwem wspólnotowym
         „prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd należy oceniać całościowo, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności danego
         przypadku (zob. w szczególności wyroki: z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C‑251/95 SABEL, Rec. s. I‑6191, pkt 22; a także
         z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie C‑361/04 P Ruiz‑Picasso i in. przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I‑643, pkt 18), Sąd Pierwszej
         Instancji nie uwzględnił dwóch niezwykle istotnych i mających znaczenie dla sprawy czynników, tj. po pierwsze wcześniejszego
         przez długi okres czasu współistnienia spornych znaków towarowych na hiszpańskim rynku oliwy z oliwek i po drugie powszechnej
         znajomości znaku towarowego na tym rynku. Podobnie Sąd odpowiednio nie ocenił elementu dotyczącego podobieństwa pomiędzy tymi
         znakami.
      
      47      Po drugie, wnosząca odwołanie twierdzi, że nie stosując kryterium „całościowej oceny” i „całościowego wrażenia” w rozumieniu
         orzecznictwa wskazanego w punkcie powyżej, Sąd „zastosował metodę analityczną” i w ten sposób dokonał odrębnego, następującego
         po sobie badania elementów graficznych i słownych składających się na sporne znaki towarowe, błędnie przypisując decydujące
         znaczenie elementom graficznym i odmawiając wszelkiego znaczenia elementom słownym tych znaków.
      
      48      Z tego względu, przypisując „decydujące” znaczenie elementom graficznym w porównaniu z innymi elementami składającymi się
         na znak towarowy La Española i odmawiając im wszelkiego znaczenia w ramach całościowego wrażenia wywieranego przez te znaki,
         Sąd przeinaczył fakty i dowody w niniejszej sprawie.
      
      49      Po trzecie, Sąd nie dokonał prawidłowej oceny elementu „kręgu odbiorców”, która jest decydująca przy całościowej ocenie prawdopodobieństwa
         wprowadzenia w błąd w przypadku spornych znaków towarowych, ponieważ nadał przeciętnemu hiszpańskiemu konsumentowi oliwy z oliwek
         profil konsumenta nieuważnego i nierozważnego, nie zaś „konsumenta właściwie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego”
         zgodnie z orzecznictwem wspólnotowym.
      
      50      Natomiast Koipe podnosi, że Sąd zastosował kryterium całościowej oceny w sposób właściwy, ponieważ w zaskarżonym wyroku prawidłowo
         zbadał istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, uwzględniając wszystkie istotne okoliczności niniejszej sprawy, w tym
         także fakt braku pokojowego współistnienia spornych znaków na rynku hiszpańskim.
      
      51      W istocie, zgodnie z orzecznictwem w tej kwestii, nie wszystkie elementy składające się na znak towarowy mają taką samą wartość
         lub znaczenie. W konsekwencji fakt, że Sąd Pierwszej Instancji postanowił potraktować element graficzny jako decydujący, wnioskując,
         iż istniało prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w przypadku spornych znaków towarowych przy jednoczesnym uwzględnieniu
         elementu słownego, nie narusza żadnego przepisu prawa wspólnotowego z dziedziny znaków towarowych, gdyż Sąd Pierwszej Instancji
         nie odbiegł od ustanowionych kryteriów dotyczących oceny tego prawdopodobieństwa.
      
      52      Co się tyczy rozważań dotyczących zarzucanej niewłaściwej kwalifikacji hiszpańskiego konsumenta oliwy z oliwek dokonanej przez
         Sąd, Koipe podnosi, że są to twierdzenia czysto faktyczne, które na etapie odwołania są już niedopuszczalne.
      
      53      Ze swojej strony OHIM po pierwsze twierdzi, że fakt, iż Sąd nie uwzględnił współistnienia oznaczeń na właściwym terytorium
         i powszechnej znajomości zgłoszonego znaku towarowego w Hiszpanii, nie miał decydującego wpływu na rozstrzygnięcie zastosowane
         przez ten sąd, co się tyczy oceny dotyczącej prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.
      
      54      Następnie, w odniesieniu do metody, na której oparł się Sąd przy ocenie istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd,
         OHIM podkreśla, że Sąd dokonał porównania spornych oznaczeń z wizualnego punktu widzenia, biorąc pod uwagę wyłącznie elementy
         graficzne, a nie uwzględniając wpływu elementów słownych na całościowe wrażenie wywierane przez te dwa znaki, uwzględniając
         jednocześnie słabą zdolność odróżniającą oznaczenia słownego „La Española”.
      
      55      W każdym razie OHIM nie wypowiada się w przedmiocie zasadności takiej metody, pozostawiając rozstrzygnięcie tej kwestii uznaniu
         Trybunału, ograniczając się jedynie do wskazania dwóch możliwych rozstrzygnięć tego odwołania.
      
      56      Z jednej strony taka ocena Sądu może zostać przyjęta tylko wówczas, gdyby Trybunał przyznał, iż z uwagi na brak znaczenia
         innych elementów składających się na sporne znaki towarowe sędzia pierwszej instancji jedynie na podstawie elementów graficznych
         znaków towarowych mógł zgodnie z prawem dokonać porównania oznaczeń przedstawiających omawiane znaki i gdyby, ze względu na
         ustalone pomiędzy tymi oznaczeniami podobieństwo, porównanie ich nazw z punktu widzenia słownego i koncepcyjnego nie było
         konieczne.
      
      57      Po drugie, gdyby Trybunał miał dojść do wniosku, że rozumowanie przyjęte przez Sąd jest niewystarczające dla oparcia jego
         oceny rozpatrywanych oznaczeń lub że uzasadnienie, na którym Sąd ten się oparł, nie jest zgodne z prawem, należałoby uchylić
         zaskarżony wyrok ze względu na naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/90 i sprawę należałoby przekazać do ponownego
         rozpatrzenia przez Sąd, tak żeby mógł on dokonać nowego porównania oznaczeń zgodnie z wykładnią Trybunału, tj. uwzględniając
         oznaczenia w aspekcie całościowym.
      
      58      Wreszcie w odniesieniu do zarzutów dotyczących kwalifikacji hiszpańskiego konsumenta oliwy z oliwek OHIM uważa, podobnie jak
         wnosząca odwołanie, że krąg odbiorców wzięty pod uwagę przez Sąd w zaskarżonym wyroku stanowi profil bliższy niedbałemu, nie
         zaś dostatecznie uważnemu konsumentowi.
      
       Ocena Trybunału
      59      W odniesieniu do argumentów wnoszącej odwołanie dotyczących naruszeń Sądu w ramach oceny istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia
         w błąd w przypadku spornych znaków, należy przypomnieć, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału istnienie takiego
         prawdopodobieństwa należy oceniać całościowo, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych okoliczności danego przypadku (zob.
         podobnie ww. wyrok w sprawie SABEL, pkt 22; wyrok z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C‑342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec.
         s. I‑3819, pkt 18; postanowienie z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie C‑3/03 P Matratzen Concord przeciwko OHIM, Rec. s. I‑3657,
         pkt 28; wyroki: z dnia 6 października 2005 r. w sprawie C‑120/04 Medion, Zb.Orz. s. I‑8551, pkt 27; z dnia 12 czerwca 2007 r.
         w sprawie C‑334/05 P OHIM przeciwko Shaker, Zb.Orz. s. I‑4529, pkt 34).
      
      60      Z utrwalonego orzecznictwa wynika także, że całościowa ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd powinna, w zakresie dotyczącym
         wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego podobieństwa rozpatrywanych znaków towarowych, opierać się na wywieranym przez
         nie całościowym wrażeniu, z uwzględnieniem w szczególności ich elementów odróżniających i dominujących (zob. ww. wyrok w sprawie
         OHIM przeciwko Shaker, pkt 35 i przytoczone tam orzecznictwo).
      
      61      W szczególności Trybunał uznał, w ramach analizy istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, że ocena podobieństwa dwóch
         znaków towarowych nie może ograniczyć się do zbadania tylko jednego z elementów tworzących dany złożony znak towarowy i porównania
         go z innym znakiem towarowym. Przeciwnie, porównania należy dokonać poprzez analizę danych znaków towarowych postrzeganych
         każdy jako całość (zob. podobnie ww. postanowienie w sprawie Matratzen Concord przeciwko OHIM, pkt 32; ww. wyroki: w sprawie
         Medion, pkt 29; w sprawie OHIM przeciwko Shaker, pkt 41).
      
      62      W tym względzie Trybunał ponadto doprecyzował, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem całościowe wrażenie wywarte w pamięci
         właściwego kręgu odbiorców przez złożony znak towarowy może w pewnych okolicznościach zostać zdominowane przez jeden lub kilka
         z jego elementów. Jednakże tylko wtedy gdy wszystkie pozostałe składniki znaku towarowego są bez znaczenia, ocena podobieństwa
         może zależeć wyłącznie od składnika dominującego (ww. wyrok w sprawie OHIM przeciwko Shaker, pkt 41, 42; wyrok z dnia 20 września
         2007 r. w sprawie C‑193/06 P Nestlé przeciwko OHIM, pkt 42, 43 i przytoczone tam orzecznictwo).
      
      63      To więc w świetle tych zasad należy dokonać oceny drugiej części zarzutu drugiego powołanego przez Aceites del Sur na poparcie
         wniesionego przez nią odwołania.
      
      64      Przede wszystkim należy podnieść, że w zaskarżonym wyroku Sąd w pierwszej kolejności uznał w jego pkt 88–90, że ze względu
         na niewielką zdolność odróżniającą elementów graficznych spornych znaków towarowych Izba Odwoławcza błędnie przypisała naczelne
         znaczenie elementowi słownemu spornych znaków.
      
      65      Natomiast Sąd przypisał takie znaczenie elementowi graficznemu, potwierdzając wyraźnie, że element ten pod względem powierzchniowym
         zajmuje znacznie ważniejszą pozycję niż element słowny, przyznając tym samym temu ostatniemu pozycję drugorzędną w porównaniu
         do elementu graficznego. Z pkt 109 tego wyroku wynika, że wspomniany element graficzny w szczególnych okolicznościach sprzedaży
         omawianego towaru uzyskuje większe znaczenie.
      
      66      Sąd tym samym przypisał elementowi graficznemu spornych znaków towarowych charakter dominujący w porównaniu do innych elementów
         składających się na te znaki, w szczególności elementowi słownemu. Pozwoliło to Sądowi słusznie oprzeć ocenę podobieństwa
         oznaczeń na istnieniu prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd pomiędzy znakami towarowymi La Española i Carbonell, przyznając
         porównaniu wizualnemu charakter wiodący.
      
      67      Wbrew twierdzeniom wnoszącej odwołanie takie podejście nie wpłynęło na nieuwzględnienie przez Sąd znaczenia elementu słownego.
      
      68      Tak wiec w następstwie przeprowadzenia w pkt 100 zaskarżonego wyroku szczegółowej analizy porównawczej spornych znaków pod
         względem wizualnym, Sąd stwierdził w pkt 103 i 104 tego wyroku, że wszystkie wspólne elementy obu znaków towarowych wywołują
         bardzo podobne ogólne wrażenie, ponieważ znak towarowy La Española powiela z dużym stopniem szczegółowości istotę wizualnego
         przekazu znaku towarowego Carbonell, co nieuchronnie wywołuje u konsumenta prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w przypadku
         tych znaków towarowych.
      
      69      Wreszcie w pkt 105 i 111 zaskarżonego wyroku Sąd doprecyzował, że tego prawdopodobieństwa nie zmniejsza występowanie różnych
         elementów słownych, biorąc pod uwagę niewielką zdolność odróżniającą elementu słownego zgłoszonego znaku towarowego, który
         odwołuje się do pochodzenia geograficznego towaru.
      
      70      Innymi słowy, uznając element graficzny tych znaków towarowych za dominujący w porównaniu do innych elementów, z których składają
         się te znaki, Sąd nie omieszkał wziąć pod uwagę elementu słownego. Wręcz przeciwnie, to dokładnie w ramach oceny tego elementu
         sędzia w pierwszej instancji przyznał temu elementowi rolę zasadniczo pozbawioną znaczenia, głównie z tego względu, że różnice
         pomiędzy oznaczeniami słownymi spornych znaków towarowych nie osłabiają wniosku, do którego Sąd ten doszedł w następstwie
         przeprowadzonej przez niego analizy porównawczej tych znaków na płaszczyźnie wizualnej.
      
      71      Należy zatem stwierdzić, że wbrew twierdzeniom wnoszącej odwołanie w niniejszym przypadku Sąd w ramach badania istnienia prawdopodobieństwa
         wprowadzenia w błąd w przypadku spornych znaków towarowych w sposób prawidłowy zastosował zasadę dotyczącą oceny całościowej,
         zgodnie z przypomnianą w pkt 59–62 niniejszego wyroku definicją zawartą w orzecznictwie wspólnotowym.
      
      72      W konsekwencji nie można twierdzić, co czyni wnosząca odwołanie, że Sąd, nie postępując zgodnie z powołanym orzecznictwem,
         przeinaczył fakty i dowody w niniejszej sprawie.
      
      73      Ponadto w odniesieniu do argumentu wnoszącej odwołanie, mającego na celu podważenie dokonanej przez Sąd klasyfikacji hiszpańskiego
         konsumenta oliwy z oliwek, należy po pierwsze stwierdzić, że ocena dokonana przez ten Sąd w tym względzie jest zgodna z utrwalonym
         orzecznictwem Trybunału z tej dziedziny.
      
      74      I tak zgodnie ze słusznym przypomnieniem Sądu z pkt 107 zaskarżonego wyroku, przy całościowej ocenie prawdopodobieństwa wprowadzenia
         w błąd decydującą rolę odgrywa sposób postrzegania znaków towarowych przez przeciętnego konsumenta danej kategorii towarów
         lub usług (ww. wyroki: w sprawie SABEL, pkt 23; w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 25) i dla celów tej całościowej oceny
         przyjmuje się, że przeciętny konsument jest właściwie poinformowany, dostatecznie uważny i rozsądny, lecz że poziom jego uwagi
         może zmieniać się w zależności od kategorii danych towarów lub usług (ww. wyrok w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 26).
      
      75      W świetle tych zasad Sąd w pkt 108 i 109 zaskarżonego wyroku w szczególności stwierdził, że oliwa z oliwek jest w Hiszpanii
         towarem powszechnego spożycia nabywanym najczęściej w sklepach wielkopowierzchniowych lub w miejscach, gdzie towary z różnymi
         znakami towarowymi są wyłożone na półkach, i że konsument kieruje się przede wszystkim wizualnym wrażeniem poszukiwanego znaku
         towarowego.
      
      76      Dlatego więc Sąd mógł słusznie uznać, co uczynił w pkt 109 i 110 zaskarżonego wyroku, że w tych okolicznościach to element
         graficzny spornych znaków towarowych uzyskuje większe znaczenie, zwiększając prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd wiążące
         się z omawianymi znakami towarowymi i że oznaczenia je oznaczające są trudniejsze do odróżnienia, ponieważ, co Trybunał miał
         ponadto okazję doprecyzować (zob. podobnie ww. wyroki: w sprawie OHIM przeciwko Shaker, pkt 35; w sprawie Nestlé przeciwko
         OHIM, pkt 34 i przytoczone orzecznictwo) przeciętny konsument postrzega znak towarowy jako całość, nie dokonując analizy poszczególnych
         jego elementów.
      
      77      Po drugie, w odniesieniu do argumentu wnoszącej odwołanie dotyczącego twierdzeń Sądu w sprawie poziomu uwagi takiego konsumenta,
         należy podnieść, że obejmuje ona wyłącznie elementy natury faktycznej.
      
      78      W tym względzie należy przypomnieć, że Sąd jest jako jedyny właściwy, po pierwsze, w zakresie ustalenia okoliczności stanu
         faktycznego, o ile merytoryczne błędy w tych ustaleniach nie wynikają ze znajdujących się w aktach przedstawionych mu dokumentów,
         i po drugie, w zakresie oceny tych okoliczności. Ocena okoliczności stanu faktycznego nie stanowi zatem – z wyjątkiem przypadków
         ich wypaczenia – kwestii prawnej podlegającej jako taka kontroli Trybunału w postępowaniu odwoławczym (zob. wyroki: z dnia
         29 kwietnia 2004 r. w sprawach połączonych C‑456/01 P i C‑457/01 P Henkel przeciwko OHIM, Rec. s. I‑5089, pkt 41, 56; a także
         z dnia 25 października 2007 r. w sprawie C‑238/06 P Develey przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I‑9375, pkt 97).
      
      79      Tymczasem w niniejszym przypadku nie udowodniono ani nawet nie zarzucano żadnego wypaczenia faktów, argument ten należy uznać
         za w oczywisty sposób niedopuszczalny.
      
      80      Wreszcie, co się tyczy twierdzeń wnoszącej odwołanie, zgodnie z którymi Sąd nie dokonał należytej oceny elementu dotyczącego
         podobieństwa pomiędzy spornymi znakami towarowymi poprzez nieuwzględnienie w zaskarżonym wyroku wcześniejszego przez długi
         okres czasu współistnienia spornych znaków towarowych na hiszpańskim rynku oliwy z oliwek i powszechnej znajomości znaku towarowego
         na tym rynku, należy stwierdzić, że powyższe argumenty nie zostają uwzględnione.
      
      81      W tym względzie, wprawdzie Sąd rzeczywiście nie zbadał znaczenia tych dwóch elementów, to, jak podniósł też rzecznik generalny
         w pkt 31 swojej opinii, taka okoliczność w niniejszej sprawie nie miała decydującego wpływu na rozstrzygnięcie, jakie Sąd
         zastosował w odniesieniu do oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.
      
      82      Po pierwsze bowiem, o ile nie można wykluczyć, że współistnienie na określonym rynku dwóch znaków towarowych, może przyczynić
         się, wraz z innymi elementami, do ewentualnego zmniejszenia prawdopodobieństwa wprowadzenia właściwych odbiorców w błąd w przypadku
         tych znaków towarowych, o tyle wymagane jest by spełnione zostały jeszcze inne warunki. I tak, co sugeruje rzecznik generalny
         w pkt 28 i 29 swojej opinii, brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd można w szczególności wywieść z „pokojowego” współistnienia
         na rozpatrywanym rynku kolidujących ze sobą znaków towarowych.
      
      83      Jednakże z akt sprawy wynika, że w niniejszym przypadku współistnienie znaków La Española i Carbonell nie było w żadnym razie „pokojowe”,
         a kwestia podobieństwa tych znaków towarowych dzieliła te dwie spółki od wielu lat przed sądami krajowymi.
      
      84      Po drugie, w odniesieniu do argumentu opartego na powszechnej znajomości znaku towarowego na wstępie należy doprecyzować,
         co stanowi renomę wcześniejszego znaku towarowego, czyli w niniejszym przypadku znaku Carbonell, którą to renomę należy uwzględnić
         w celu oceny, czy podobieństwo pomiędzy towarami oznaczanymi przez dwa omawiane znaki jest wystarczające, ażeby stwierdzić
         prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd (zob. podobnie wyrok z dnia 29 września 1998 r. w sprawie C‑39/97 Canon, Rec. s. I‑5507,
         pkt 24). Zatem w niniejszej sprawie wnosząca odwołanie w celu potwierdzenia braku prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku
         spornych znaków towarowych nie może przeciwstawiać powszechnej znajomości znaku towarowego La Española na hiszpańskim rynku
         oliwy z oliwek, co zresztą bez powodzenia zrobiła w pierwszej instancji, podczas gdy ustalone zostało, że ten znak towarowy
         jest późniejszy od znaku towarowego Carbonell. Ponadto w odniesieniu do renomy tego ostatniego znaku towarowego wnosząca odwołanie
         nie wyjaśnia, w jaki sposób Sąd, o ile w ogóle rozważał ten element, mógł przypisać większy charakter odróżniający dla znaku
         towarowego La Española, tym samym wykluczając istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku tych znaków towarowych.
      
      85      W tych okolicznościach należy oddalić powyższe argumenty jako nieistotne dla sprawy.
      
      86      Z całości powyższych rozważań wynika, że żaden z dwóch zarzutów podniesionych przez Aceites del Sur w odwołaniu nie może zostać
         uwzględniony, w związku z czym odwołanie należy oddalić.
      
       W przedmiocie końcowych rozważań OHIM dotyczących niektórych zarzutów niedopuszczalności podniesionych w pierwszej instancji
      87      W swoich uwagach pisemnych, poza odpowiedzią na zarzuty odwołania, OHIM przedstawia rozważania dotyczące niektórych zarzutów
         niedopuszczalności odrzuconych przez Sąd i zwraca się do Trybunału o przedstawienie stanowiska w tym względzie, mając na uwadze
         fakt, że jego odpowiedź będzie miała wpływ na obronę tego urzędu w różnych sprawach będących w toku przed Trybunałem.
      
      88      W szczególności OHIM twierdzi, że Sąd naruszył art. 63 ust. 3 rozporządzenia nr 40/94, ponieważ przepis ten nie pozwala Sądowi
         na wydanie wyroku rozstrzygającego niezgodnie z rozstrzygnięciem zastosowanym w zaskarżonej decyzji izby odwoławczej, tak
         jak to zrobił w zaskarżonym wyroku.
      
      89      Ponadto, zdaniem OHIM, Sąd powinien uznać za niedopuszczalne dowody przedstawione w pierwszej instancji, ponieważ zgodnie
         z art. 74 rozporządzenia nr 40/94 powinny one być przedstawione przed Izbą Odwoławczą.
      
      90      W okolicznościach niniejszej sprawy celem zakwestionowania wniosku, do którego doszedł Sąd, OHIM powinien był albo wnieść
         odwołanie od zaskarżonego wyroku albo odwołanie wzajemne w zakresie, w jakim określone argumenty nie zostały podniesione w ramach
         odwołania.
      
      91      Wprawdzie OHIM nie wniósł odwołania od zaskarżonego wyroku, należy jednak zbadać, czy zarzuty OHIM mogą stanowić odwołanie
         wzajemne.
      
      92      W tym względzie należy przypomnieć, że zakwalifikowanie argumentu jako odwołania wzajemnego wymaga, zgodnie z art. 117 § 2
         regulaminu, by strona, która się nań powołuje, żądała uchylenia w całości lub w części zaskarżonego wyroku na podstawie zarzutów,
         które nie zostały podniesione w odwołaniu. Aby ustalić, czy sytuacja ta ma miejsce w rozpoznawanej sprawie, należy przeanalizować
         brzmienie, cel oraz kontekst odpowiednich fragmentów odpowiedzi OHIM na odwołanie (wyrok z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie
         C‑413/06 P Bertelsmann i Sony Corporation of America przeciwko Impala, Zb.Orz. s. I‑4951, pkt 186).
      
      93      Tymczasem w niniejszej sprawie nie budzi wątpliwości, po pierwsze, że OHIM w swojej odpowiedzi nie używa w żadnym momencie
         wyrażenia „odwołanie wzajemne”, przedstawiając swoje argumenty raczej jako rozważania końcowe mające na celu otrzymanie od
         Trybunału wyjaśnień co do wykładni przepisów rozporządzenia nr 40/94. Po drugie, OHIM nie wniósł do Trybunału o uchylenie
         zaskarżonego wyroku.
      
      94      W tych okolicznościach należy podsumować, że wspomniane rozważania nie stanowią odwołania wzajemnego i nie ma potrzeby, żeby
         Trybunał orzekał w tym względzie.
      
       W przedmiocie kosztów
      95      Zgodnie z art. 69 § 2 regulaminu, mającym zastosowanie do postępowania odwoławczego na podstawie art. 118 regulaminu, kosztami
         zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ Koipe wniosła o obciążenie wnoszącej
         odwołanie kosztami postępowania, a ta przegrała sprawę, należy obciążyć ją kosztami postępowania poniesionymi przez Koipe.
         Ponieważ OHIM nie wniósł o obciążenie wnoszącej odwołanie kosztami postępowania, należy orzec, że ponosi on swoje własne koszty.
      
      Z powyższych względów Trybunał (pierwsza izba) orzeka, co następuje:
      1)      Odwołanie zostaje oddalone.
      2)      Aceites del Sur‑Coosur SA zostaje obciążona, poza kosztami własnymi, także kosztami poniesionymi przez Koipe Corporación SL.
      3)      Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) ponosi własne koszty.
      Podpisy
      * Język postępowania: hiszpański.