CELEX: 62009CJ0265
Language: pt
Date: 2010-09-09
Title: Acórdão do Tribunal de Justiça (Primeira Secção) de 9 de Septembro de 2010.#Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI) contra BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG.#Recurso de decisão do Tribunal Geral - Marca comunitária - Pedido de registo do sinal figurativo ‘α’ - Motivos absolutos de recusa - Carácter distintivo - Marca constituída por uma única letra.#Processo C-265/09 P.

Processo C-265/09 P
      Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI)
      contra
      BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG
      «Recurso de decisão do Tribunal Geral – Marca comunitária – Pedido de registo do sinal figurativo ‘α’ – Motivos absolutos de recusa – Carácter distintivo – Marca constituída por uma única letra»
      Sumário do acórdão
      Marca comunitária – Definição e aquisição da marca comunitária – Motivos absolutos de recusa – Marcas desprovidas de carácter
            distintivo – Apreciação do carácter distintivo – Sinal constituído por uma única letra
      [Regulamento n.° 40/94 do Conselho, artigos 4.° e 7.°, n.° 1, alínea b)]
      A exigência de uma apreciação in concreto da aptidão do sinal em causa para distinguir os produtos ou serviços tidos em vista dos de outras empresas permite conciliar
         o motivo de recusa previsto no artigo 7.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94 sobre a marca comunitária, com o reconhecimento,
         pelo artigo 4.° deste diploma, da aptidão geral de um sinal para constituir uma marca.
      
      A este respeito, embora da jurisprudência resulte que o Tribunal de Justiça reconheceu a existência de determinadas categorias
         de sinais que mais dificilmente poderiam ter carácter distintivo ab initio, contudo não dispensou os institutos de marcas de procederem a um exame in concreto do respectivo carácter distintivo.
      
      No que respeita, em especial, a um sinal constituído por uma letra única sem qualquer alteração gráfica, o registo de um sinal
         como marca não está dependente da verificação de um determinado nível de criatividade ou de imaginação linguística ou artística
         por parte do titular da marca.
      
      Daqui se conclui que, dado que a verificação do carácter distintivo pode revelar‑se mais difícil para uma marca constituída
         por uma letra única do que para outras marcas nominativas, o Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos
         e modelos) é obrigado a proceder a uma apreciação da aptidão do sinal em causa para distinguir os diferentes produtos ou serviços
         no âmbito de um exame in concreto desses produtos ou serviços.
      
      (cf. n.os 36 a 39)
      
ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Primeira Secção)
      9 de Setembro de 2010 (*)
      
      «Recurso de decisão do Tribunal Geral – Marca comunitária – Pedido de registo do sinal figurativo ‘α’ – Motivos absolutos de recusa – Carácter distintivo – Marca constituída por uma única letra»
      No processo C‑265/09 P,
      que tem por objecto um recurso de uma decisão do Tribunal de Primeira Instância nos termos do artigo 56.° do Estatuto do Tribunal
         de Justiça, interposto em 10 de Julho de 2009,
      
      Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), representado por G. Schneider, na qualidade de agente,
      
      recorrente,
      sendo a outra parte no processo:
      BORCO‑Marken‑Import Matthiesen GmbH & Co. KG, com sede em Hamburgo (Alemanha), representada por M. Wolter, Rechtsanwalt,
      
      recorrente em primeira instância,
      O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Primeira Secção),
      composto por: A. Tizzano, presidente de secção, E. Levits, A. Borg Barthet, J.‑J. Kasel e M. Safjan (relator), juízes,
      advogado‑geral: Y. Bot,
      secretário: R. Grass,
      vistos os autos,
      ouvidas as conclusões do advogado‑geral na audiência de 6 de Maio de 2010,
      profere o presente
      Acórdão
      1        Com o seu recurso, o Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI) pede a anulação do acórdão
         do Tribunal de Primeira Instância das Comunidades Europeias de 29 de Abril de 2009, BORCO‑Marken‑Import Matthiesen/IHMI (α)
         (T‑23/07, Colect., p. II‑861, a seguir «acórdão recorrido»), através do qual foi anulada a decisão da Quarta Câmara de Recurso
         do IHMI de 30 de Novembro de 2006 (processo R 808/2006‑4), que negou provimento ao recurso interposto da decisão do examinador
         que indeferiu o registo do sinal figurativo «α» como marca comunitária (a seguir «decisão controvertida»).
      
       Quadro jurídico
      2        O Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), foi
         revogado pelo Regulamento (CE) n.° 207/2009 do Conselho, de 26 de Fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária (versão codificada)
         (JO L 78, p. 1), que entrou em vigor em 13 de Abril de 2009. Todavia, tendo em conta a data em que os factos ocorreram, o
         presente litígio rege‑se pelo Regulamento n.° 40/94.
      
      3        Nos termos do artigo 4.° do Regulamento n.° 40/94:
      
      «Podem constituir marcas comunitárias todos os sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo
         nomes de pessoas, desenhos, letras, algarismos, e a forma do produto ou do seu acondicionamento, desde que esses sinais sejam
         adequados para distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.»
      
      4        Nos termos do artigo 7.°, n.° 1, deste regulamento, será recusado o registo:
      
      «[…]
      b)      De marcas desprovidas de carácter distintivo,
      c)      De marcas compostas exclusivamente por sinais ou indicações que possam servir, no comércio, para designar a espécie, a qualidade,
         a quantidade, o destino, o valor, a proveniência geográfica ou a época de fabrico do produto ou da prestação do serviço, ou
         outras características destes;
      
      […]»
      5        Em conformidade com o disposto no artigo 74.°, n.° 1, deste regulamento, «[n]o decurso do processo, o [IHMI] procederá ao
         exame oficioso dos factos».
      
       Antecedentes do litígio
      6        A BORCO‑Marken‑Import Matthiesen GmbH & Co. KG (a seguir «BORCO») apresentou, em 14 de Setembro de 2005, ao IHMI um pedido
         de registo do sinal
      
      
      como marca comunitária.
      7        Os produtos para o qual o registo foi requerido integram a classe 33 na acepção do Acordo de Nice relativo à Classificação
         Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, conforme revisto e alterado, e
         correspondem à seguinte descrição: «Bebidas alcoólicas, com excepção das cervejas, vinhos, vinhos espumantes e bebidas contendo
         vinho».
      
      8        Por decisão de 31 de Maio de 2006, o examinador, com base no artigo 7.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94, indeferiu
         o pedido de registo por o sinal em causa ser desprovido de carácter distintivo. O examinador entendeu que a marca cujo registo
         fora requerido constituía a reprodução fiel da letra minúscula grega «α», sem alteração gráfica, e que os compradores de língua
         grega não perceberiam nesse sinal a indicação da origem comercial dos produtos designados no pedido de registo de marca.
      
      9        Em 15 de Junho de 2006, a BORCO interpôs recurso dessa decisão no IHMI. 
      
      10      A esse recurso foi negado provimento pela decisão controvertida, com o fundamento de que o sinal em causa era desprovido do
         carácter distintivo exigido pelo artigo 7.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94.
      
       Recurso no Tribunal de Primeira Instância e acórdão recorrido
      11      Em 5 de Fevereiro de 2007, a BORCO interpôs no Tribunal de Primeira Instância um recurso de anulação da decisão controvertida,
         tendo, para o efeito, invocado três fundamentos, relativos, respectivamente, à violação do artigo 7.°, n.° 1, alínea b), do
         Regulamento n.° 40/94, do artigo 7.°, n.° 1, alínea c), deste mesmo diploma e do artigo 12.° também deste diploma. A BORCO
         alegou designadamente, no quadro do seu primeiro fundamento, que o sinal em causa possui o carácter distintivo exigido pelo
         artigo 7.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94, pois permite identificar os produtos em causa da classe 33, na acepção
         do dito acordo de Nice, como provenientes da sua empresa e, por conseguinte, distingui‑los dos de outras empresas. Como, nos
         termos do artigo 4.° deste diploma, as letras podem constituir uma marca, não era possível, por princípio, denegar‑lhes carácter
         distintivo, na acepção do artigo 7.°, n.° 1, alínea b), do referido regulamento, salvo esvaziando o artigo 4.° do mesmo diploma
         da sua substância.
      
      12      No n.° 39 do acórdão recorrido, o Tribunal referiu, antes de mais, que a Quarta Câmara de Recurso do IHMI deveria ter averiguado
         se estava excluído que o sinal proposto pudesse ser apto a distinguir, aos olhos dos consumidores médios de língua grega,
         os produtos da BORCO dos de outra proveniência, sabendo‑se que um mínimo de carácter distintivo basta para impedir a aplicação
         do motivo absoluto de recusa previsto no artigo 7.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94.
      
      13      Quanto à análise efectuada, no presente caso, pela dita Câmara de Recurso, o Tribunal referiu, nos n.os 40 a 52 do acórdão recorrido, que esta, violando designadamente o artigo 4.° do Regulamento n.° 40/94, recusou reconhecer
         às letras únicas qualquer carácter distintivo sem proceder à mencionada análise concreta.
      
      14      O Tribunal prosseguiu a sua apreciação da decisão da Quarta Câmara de Recurso do IHMI nos seguintes termos:
      
      «53      Em quarto lugar, a [Quarta] Câmara de Recurso [do IHMI] considerou, no n.° 25 da decisão [controvertida], que o público de
         referência apreenderá ‘talvez’ a letra ‘α’ como uma referência à qualidade (qualidade ‘A’), como uma indicação do tamanho
         ou como a designação de um tipo ou de uma espécie de bebidas alcoólicas, tais como as designadas no pedido de marca.
      
      54      O IHMI não pode afirmar que, tendo‑se assim pronunciado, a [Quarta] Câmara de Recurso [do IHMI] procedeu a um exame concreto
         do carácter distintivo do sinal em causa. Com efeito, para além de apresentar um carácter dubitativo que lhe retira qualquer
         valor, este fundamento não se refere a qualquer facto concreto susceptível de justificar a conclusão de que a marca pedida
         será percebida pelo público relevante como uma referência à qualidade, uma indicação do tamanho ou uma designação do tipo
         ou da espécie a respeito dos produtos visados pelo pedido de marca [v., neste sentido, acórdão do Tribunal de Primeira Instância
         de 9 de Julho de 2008, Hartmann/IHMI (E), T‑302/06, n.° 44]. Daqui resulta que a [Quarta] Câmara de Recurso [do IHMI] não
         demonstrou a falta de carácter distintivo da marca pedida.»
      
      15      No n.° 56 do acórdão recorrido, o Tribunal concluiu:
      
      «Resulta do exposto que, deduzindo a falta de carácter distintivo do sinal apresentado unicamente da ausência de alterações
         ou de ornamentações gráficas relativamente ao tipo de caracteres «Times New Roman», sem proceder a um exame concreto da sua
         aptidão para distinguir, no espírito do público de referência, os produtos em causa dos provenientes dos concorrentes da [BORCO],
         a Câmara de Recurso aplicou erradamente o artigo 7.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94.»
      
      16      Assim, o Tribunal julgou procedente o primeiro fundamento e anulou a decisão controvertida, não tendo apreciado os dois outros
         fundamentos suscitados pela BORCO. Recordando que, nos termos do artigo 63.°, n.° 6, do Regulamento n.° 40/94, cabe ao IHMI
         reexaminar o pedido de registo apresentado pela BORCO à luz dos fundamentos do acórdão recorrido, o Tribunal considerou não
         ter de se pronunciar sobre o segundo pedido da BORCO, destinado a obter a declaração de que o artigo 7.°, n.os 1, alíneas b) e c), e 2, do Regulamento n.° 40/94 não se opõe ao registo da marca em causa para os produtos designados no
         pedido de registo.
      
       Pedidos das partes
      17      No presente recurso, em apoio do qual só invoca um único fundamento que se divide em três partes, relativas, respectivamente,
         à necessidade de um exame in concreto do carácter distintivo, ao carácter alegadamente dubitativo do exame a priori e ao ónus da prova, o IHMI solicita que o Tribunal de Justiça se digne:
      
      –        anular o acórdão recorrido;
      –        a título principal, negar provimento ao recurso que a BORCO interpôs em primeira instância; 
      –        a título subsidiário, remeter o processo ao Tribunal Geral; e
      –        condenar a BORCO nas despesas suportadas tanto no Tribunal Geral como no Tribunal de Justiça.
      18      A BORCO pede que o Tribunal de Justiça se digne julgar o presente recurso improcedente e condenar o IHMI nas despesas.
      
       Quanto ao presente recurso
       Quanto à primeira parte do fundamento único
       Argumentos das partes
      19      O IHMI alega que, contrariamente ao entendimento do Tribunal de Primeira Instância, a apreciação do carácter distintivo de
         um sinal com base no artigo 7.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94 nem sempre implica a verificação da aptidão desse
         sinal para distinguir os diferentes produtos no âmbito de um exame concreto que os tenha por objecto.
      
      20      O Tribunal de Primeira Instância aplicou incorrectamente o artigo 7.°, n.° 1, alínea b), deste regulamento, porquanto rejeitou
         a posição da Quarta Câmara de Recurso do IHMI pela simples razão de esta ter estabelecido, relativamente a uma determinada
         categoria de sinais, o princípio segundo o qual, normalmente, os sinais dessa categoria não podem servir de indicação de origem.
         Ora, o Tribunal de Primeira Instância devia ter verificado se a afirmação da referida Câmara de Recurso encontrava confirmação
         nos factos.
      
      21      Para sustentar a sua tese, o IHMI baseia‑se na jurisprudência do Tribunal de Justiça relativa aos sinais tridimensionais (acórdão
         de 7 de Outubro de 2004, Mag Instrument/IHMI, C‑136/02 P, Colect., p. I‑9165), às marcas constituídas por uma cor (acórdãos
         de 6 de Maio de 2003, Libertel, C‑104/01, Colect., p. I‑3793, e de 24 de Junho de 2004, Heidelberger Bauchemie, C‑49/02, Colect.,
         p. I‑6129), bem como na jurisprudência do Tribunal de Primeira Instância relativa às frases publicitárias e aos nomes de domínio.
         A jurisprudência evocada permitia, para diferentes categorias de sinais, um exame do carácter distintivo concreto na acepção
         do artigo 7.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94 fundado em afirmações genéricas relativas à percepção do consumidor
         e respectivo condicionamento e renunciava muitas vezes a um exame concreto dos produtos e serviços visados pelo pedido de
         registo em causa.
      
      22      O IHMI sublinha que, se é permitido afirmar, no âmbito da apreciação de sinais tridimensionais, que o consumidor, quando não
         existam elementos gráficos e textuais, não tem o hábito de presumir a origem dos produtos baseando‑se na respectiva forma
         (acórdão Mag Instrument/IHMI, já referido, n.° 30), também deve ser possível afirmar que o consumidor não tem o hábito de
         presumir a origem dos produtos com base em letras únicas que não incluem elementos gráficos.
      
      23      No âmbito do exame da categoria dos sinais constituídos por cores, o Tribunal de Justiça considerou que, excepto em circunstâncias
         excepcionais, as cores não possuem carácter distintivo ab initio, podendo eventualmente adquiri‑lo na sequência de uma utilização relacionada com os produtos ou serviços em causa (acórdão
         Heidelberger Bauchemie, já referido, n.° 39). O IHMI considera que se deve poder fazer idêntica afirmação relativamente às
         letras únicas, sobretudo dado o facto de estas serem normalmente percebidas como designações de tipo ou de números de código,
         ou indicativas da dimensão ou de outras informações semelhantes.
      
      24      A BORCO contesta a interpretação proposta pelo IHMI. Sublinha que o conceito de carácter distintivo deve ser interpretado
         de igual forma relativamente a todas as categorias de marcas. O artigo 7.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94 não
         estabelece qualquer distinção entre as diferentes categorias de marcas no que respeita à apreciação do respectivo carácter
         distintivo. O carácter distintivo de uma marca deve ser sempre apreciado com referência aos produtos ou aos serviços para
         os quais foi requerido o registo da marca. Uma eventual maior dificuldade na apreciação concreta do carácter distintivo de
         certas marcas não pode, por si só, justificar a suposição de que essa marcas não possuem, a priori, carácter distintivo. 
      
      25      Contrariamente ao que o IHMI afirma, os princípios desenvolvidos pela jurisprudência a propósito do carácter distintivo das
         marcas constituídas por cores e tridimensionais não podem ser transpostos para o presente caso. Como a marca cujo registo
         é requerido é uma marca figurativa que representa uma letra única do alfabeto grego, o «α», em caracteres correntes e sem
         mais elementos gráficos, deve, por conseguinte, aplicar‑se os princípios desenvolvidos em matéria de marcas nominativas.
      
      26      A regra empírica, enunciada pelo Tribunal de Justiça, segundo a qual o consumidor médio, quando não exista qualquer elemento
         gráfico ou textual, não tem por hábito presumir a origem dos produtos baseando‑se na sua forma ou na da respectiva embalagem
         (acórdão de 22 de Junho de 2006, Storck/IHMI, C‑25/05 P, Colect., p. I‑5719, n.° 27), não pode ser transposta para o presente
         caso. Uma letra única mais não é, justamente, do que um sinal independente do aspecto dos produtos designados pela marca em
         causa. Além disso, não existe nenhum indício de que o consumidor percebe uma marca constituída por uma letra única diferentemente
         de uma marca composta por duas ou mais letras.
      
      27      Além disso, a perspectiva de que seria possível dispensar um exame à luz dos produtos e serviços concretamente em causa é
         claramente contrária à jurisprudência do Tribunal de Justiça.
      
       Apreciação do Tribunal
      28      Recorde‑se antes de mais que, nos termos do artigo 4.° do Regulamento n.° 40/94, as letras incluem‑se nas categorias de sinais
         que podem constituir marcas comunitárias desde que sejam adequadas para distinguir os produtos ou serviços de uma empresa
         dos de outras empresas.
      
      29      Porém, a aptidão geral de um sinal para constituir uma marca não implica que o referido sinal possua necessariamente carácter
         distintivo, na acepção do artigo 7.°, n.° 1, alínea b), do referido regulamento, em relação a um produto ou serviço determinado
         (acórdão de 29 de Abril de 2004, Henkel/IHMI, C‑456/01 P e C‑457/01 P, Colect., p. I‑5089, n.° 32).
      
      30      Com efeito, nos termos dessa disposição, será recusado o registo das marcas desprovidas de carácter distintivo.
      
      31      Resulta de jurisprudência constante que o carácter distintivo de uma marca, na acepção da referida disposição, significa que
         essa marca permite identificar o produto para o qual é pedido o registo como proveniente de uma empresa determinada e, portanto,
         distinguir esse produto dos de outras empresas (acórdãos Henkel/IHMI, já referido, n.° 34; de 8 de Maio de 2008, Eurohypo/IHMI,
         C‑304/06 P, Colect., p. I‑3297, n.° 66; e de 21 de Janeiro de 2010, Audi/IHMI, C‑398/08 P, ainda não publicado na Colectânea,
         n.° 33).
      
      32      Ora, é jurisprudência constante que esse carácter distintivo deve ser apreciado, por um lado, relativamente aos produtos ou
         aos serviços para os quais o registo foi pedido e, por outro, em relação à percepção que deles tem o público relevante (acórdãos,
         já referidos, Storck/IHMI, n.° 25; Henkel/IHMI, n.° 35; e Eurohypo/IHMI, n.° 67). Além disso, o Tribunal de Justiça declarou,
         como o IHMI reconhece no seu recurso, que esse método de apreciação também é aplicável à análise do carácter distintivo dos
         sinais constituídos por apenas uma cor, das marcas tridimensionais e das frases publicitárias (v., neste sentido, respectivamente,
         acórdãos de 21 de Outubro de 2004, KWS Saat/IHMI, C‑447/02 P, Colect., p. I‑10107, n.° 78; Storck/IHMI, já referido, n.° 26;
         e Audi/IHMI, já referido, n.os 35 e 36).
      
      33      Todavia, sendo os mesmos os critérios de apreciação do carácter distintivo das diversas categorias de marcas, pode verificar‑se,
         no âmbito de aplicação desses critérios, que a percepção do público relevante não é necessariamente a mesma para cada uma
         destas categorias e que, portanto, se pode tornar mais difícil provar o carácter distintivo das marcas de determinadas categorias
         que o de outras categorias (v. acórdãos de 29 de Abril de 2004, Procter & Gamble/IHMI, C‑473/01 P e C‑474/01 P, Colect., p. I‑5173,
         n.° 36; de 21 de Outubro de 2004, IHMI/Erpo Möbelwerk, C‑64/02 P, Colect., p. I‑10031, n.° 34; Henkel/IHMI, já referido, n.os 36 e 38; e Audi/IHMI, já referido, n.° 37).
      
      34      A este propósito, o Tribunal de Justiça já esclareceu que as dificuldades que poderão implicar, devido à sua própria natureza,
         determinadas categorias de marcas para a determinação do seu carácter distintivo e que é legítimo ter em conta não justificam
         a fixação de critérios específicos complementares ou derrogatórios do critério do carácter distintivo como interpretado na
         jurisprudência (v. acórdãos, já referidos, IHMI/Erpo Möbelwerk, n.° 36, e Audi/IHMI, n.° 38).
      
      35      Ora, resulta da jurisprudência do Tribunal de Justiça relativa ao artigo 3.° da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho,
         de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados‑Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1), cujos
         termos são idênticos aos do artigo 7.° do Regulamento n.° 40/94, que o carácter distintivo de uma marca deve sempre ser apreciada
         in concreto no que se refere aos produtos ou serviços em causa (v., neste sentido, acórdãos Libertel, já referido, n.° 76, e de 12 de
         Fevereiro de 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, Colect., p. I‑1619, n.os 31 e 33).
      
      36      Como referiu o advogado‑geral no n.° 47 das suas conclusões, a exigência de uma apreciação in concreto da aptidão do sinal em causa para distinguir os produtos ou serviços tidos em vista dos de outras empresas permite conciliar
         o motivo de recusa previsto no artigo 7.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94 com o reconhecimento, pelo artigo 4.°
         deste diploma, da aptidão geral de um sinal para constituir uma marca.
      
      37      A este respeito, assinale‑se que, embora da jurisprudência evocada resulte que o Tribunal de Justiça reconheceu a existência
         de determinadas categorias de sinais que mais dificilmente poderiam ter carácter distintivo ab initio, contudo não dispensou os Institutos de marcas de procederem a um exame in concreto do respectivo carácter distintivo.
      
      38      No que respeita, em especial, ao facto de o sinal em causa ser constituído por uma letra única sem qualquer alteração gráfica,
         recorde‑se que o registo de um sinal como marca não está dependente da verificação de um determinado nível de criatividade
         ou de imaginação linguística ou artística por parte do titular da marca (acórdão de 16 de Setembro de 2004, SAT.1/IHMI, C‑329/02 P,
         Colect., p. I‑8317, n.° 41).
      
      39      Daqui se conclui que, dado que a verificação do carácter distintivo pode revelar‑se mais difícil para uma marca constituída
         por uma letra única do que para outras marcas nominativas, o IHMI é obrigado a proceder a uma apreciação da aptidão do sinal
         em causa para distinguir os diferentes produtos ou serviços no âmbito de um exame in concreto desses produtos ou serviços.
      
      40      Assim, o Tribunal de Primeira Instância, ao verificar se a Quarta Câmara de Recurso do IHMI procedeu a um exame in concreto da aptidão do sinal em causa para distinguir os produtos em questão dos de outras empresas, aplicou correctamente o artigo
         7.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94.
      
      41      Daqui se conclui que a primeira parte do fundamento único deve ser julgada improcedente.
      
       Quanto à segunda parte do fundamento único
       Argumentos das partes
      42      Segundo o IHMI, o Tribunal de Primeira Instância ignorou o facto de o exame do carácter distintivo de um sinal dever ser efectuado
         a priori e, por conseguinte, de a decisão tomada após esse exame ter sempre carácter dubitativo. Sublinha que o conceito de consumidor
         médio é um conceito jurídico e que o exame do carácter distintivo de um sinal deve processar‑se independentemente de uma sua
         qualquer utilização efectiva no mercado.
      
      43      A BORCO responde que simples suposições não bastam para concluir que um sinal não possui qualquer carácter distintivo. Se
         assim não fosse, o IHMI poderia, sem motivos concretos, indeferir qualquer pedido de registo de marca por falta de carácter
         distintivo, baseando‑se apenas na suposição de que a marca em causa poderia eventualmente, por motivos que o próprio IHMI
         desconhecia, ser desprovida do carácter distintivo necessário. Esta forma de proceder é incompatível com a jurisprudência
         do Tribunal de Justiça, segundo a qual o IHMI deve, no âmbito do seu exame dos motivos absolutos de recusa, proceder a uma
         análise aprofundada e completa de todos os factos e circunstâncias pertinentes.
      
       Apreciação do Tribunal
      44      Sublinhe‑se que a exigência de um exame a priori do carácter distintivo de um sinal não se opõe a que esse exame seja efectuado in concreto.
      
      45      Com efeito, como resulta da jurisprudência do Tribunal de Justiça, o exame dos pedidos de registo não deve der minimalista,
         mas rigoroso e completo para evitar que sejam registadas marcas indevidamente e garantir, por razões de segurança jurídica
         e de boa administração, que as marcas cuja utilização possa ser contestada com êxito nos órgãos jurisdicionais não sejam registadas
         (v., neste sentido, acórdãos, já referidos, Libertel, n.° 59, e IHMI/Erpo Möbelwerk, n.° 45).
      
      46      O próprio objectivo do controlo a priori seria, portanto, posto em causa se, apesar da exigência, evocada no n.° 39 do presente acórdão, de se proceder a um exame
         in concreto do carácter distintivo da marca cujo registo é requerido, o IHMI pudesse, sem justificação pertinente, invocar suposições
         ou simples dúvidas.
      
      47      Daqui se conclui que foi correctamente que o Tribunal de Primeira Instância considerou, no n.° 54 do acórdão recorrido, que
         a Quarta Câmara de Recurso do IHMI, ao basear‑se num fundamento dubitativo, não cumpriu as exigências que caracterizam o exame
         do carácter distintivo de um sinal cujo registo foi solicitado como marca ao abrigo do Regulamento n.° 40/94. 
      
      48      Por conseguinte, a segunda parte do fundamento único deve ser julgada improcedente.
      
       Quanto à terceira parte do fundamento único
       Argumentos das partes
      49      O IHMI alega que o Tribunal de Primeira Instância não respeitou a repartição do ónus da prova no âmbito do exame efectuado
         com base no artigo 7.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94, na medida em que considerou que o IHMI deve sempre provar
         a falta de carácter distintivo da marca cujo registo foi pedido referindo‑se a factos concretos.
      
      50      Como o procedimento de registo tem carácter administrativo e não contraditório – em que o IHMI deveria apresentar ao requerente
         provas que sustentassem os motivos de recusa –, é ao requerente que em recurso alega o carácter distintivo da marca cujo registo
         solicita que cabe fornecer indicações concretas e sustentadas que demonstrem que essa marca possui carácter distintivo.
      
      51      Segundo o IHMI, é‑lhe possível, quando conclui pela falta de carácter distintivo intrínseco de uma marca cujo registo é pedido,
         fundar a sua análise em factos que resultam da experiência prática geralmente adquirida com a comercialização de produtos
         de largo consumo, factos esses que são susceptíveis de ser do conhecimento de qualquer pessoa e são, designadamente, do conhecimento
         dos consumidores desses produtos. Nesse caso, o IHMI não era obrigado a apresentar exemplos dessa experiência prática.
      
      52      O Tribunal de Primeira Instância infringiu esse princípio quando, no n.° 54 do acórdão recorrido, censura a Quarta Câmara
         de Recurso do IHMI de não se ter referido a nenhum facto concreto. Esta Câmara de Recurso podia, ao invés do que o Tribunal
         de Primeira Instância entendeu, basear a sua análise em factos que resultam da experiência geralmente adquirida e segundo
         a qual as letras únicas são utilizadas normalmente como, entre outras, designações de tipo, de números de código ou indicativas
         da dimensão, e são percebidas como tal.
      
      53      Segundo a BORCO, esta argumentação é juridicamente incorrecta.
      
      54      Nos termos do artigo 74.°, n.° 1, do Regulamento n.° 40/94, cabe ao IHMI, quando examina os motivos absolutos de recusa no
         decurso do procedimento de registo, examinar oficiosamente os factos pertinentes. Só após o IHMI ter apresentado os elementos
         concretos que revelam a falta de carácter distintivo é que o requerente está em condições de refutar esses elementos e que
         o ónus da prova recai sobre ele no quadro do processo jurisdicional. Por conseguinte, o IHMI ignorou, no quadro do presente
         recurso, princípios fundamentais em matéria de ónus da prova.
      
       Apreciação do Tribunal
      55      Refira‑se, antes de mais, que o Tribunal de Primeira Instância, ao concluir que a Quarta Câmara de Recurso do IHMI não provou
         que a marca cujo registo tinha sido pedido não possuía carácter distintivo, se limitou a aplicar a jurisprudência, evocada
         no n.° 35 do presente acórdão, segundo a qual é sempre necessário proceder a um exame in concreto do carácter distintivo do sinal em causa.
      
      56      Como referiu o advogado‑geral no n.° 59 das suas conclusões, considerações atinentes ao ónus da prova no quadro do procedimento
         de registo de uma marca não podem eximir o IHMI das obrigações que o Regulamento n.° 40/94 lhe impõe.
      
      57      Com efeito, nos termos do artigo 74.°, n.° 1, deste regulamento, quando do exame dos motivos absolutos de recusa de registo,
         o IHMI é obrigado a examinar oficiosamente os factos pertinentes que o poderiam conduzir a aplicar um desses motivos.
      
      58      Contrariamente ao que o IHMI alega, esta exigência não pode ser relativizada nem invertida, em detrimento do requerente, com
         base no n.° 50 do acórdão de 25 de Outubro de 2007, Develey/IHMI (C‑238/06 P, Colect., p. I‑9375).
      
      59      Como resulta desse número, é apenas na medida em que uma recorrente, não obstante o exame do IHMI, invoca o carácter distintivo
         de uma marca cujo registo foi pedido que ela deve fornecer indicações concretas e fundadas que demonstrem que a marca em causa
         é dotada de carácter distintivo (acórdão Develey/IHMI, já referido, n.° 50).
      
      60      Por conseguinte, uma vez que a análise, efectuada pela Quarta Câmara de Recurso do IHMI, não respeita as exigências referidas
         no n.° 35 do presente acórdão, essa obrigação não pode ser imputada à BORCO.
      
      61      Daqui se conclui que a terceira parte do fundamento único suscitado pelo IHMI não pode ser julgada procedente.
      
      62      Dado que nenhuma das três partes do fundamento único suscitado pelo IHMI procede, o presente recurso deve ser julgado improcedente.
      
       Quanto às despesas
      63      Nos termos do artigo 69.°, n.° 2, do Regulamento de Processo, aplicável aos recursos de decisões do Tribunal Geral por força
         do artigo 118.° do mesmo regulamento, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo
         a BORCO pedido a condenação do IHMI e tendo este sido vencido, há que condená‑lo nas despesas.
      
      Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justiça (Primeira Secção) decide:
      1)      É negado provimento ao recurso.
      2)      O Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI) é condenado nas despesas.
      Assinaturas
      * Língua do processo: alemão.