CELEX: 62004CC0120
Language: cs
Date: 2005-06-09
Title: Stanovisko generálního advokáta - Jacobs - 9 června 2005. # Medion AG proti Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH. # Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce: Oberlandesgericht Düsseldorf - Německo. # Ochranné známky - Směrnice 89/104/EHS - Článek 5 odst. 1 písm. b) - Nebezpečí záměny - Užití ochranné známky třetí osobou - Složené označení obsahující název třetí osoby následovaný ochrannou známkou. # Věc C-120/04.

STANOVISKO GENERÁLNÍHO ADVOKÁTA
      F. G. JACOBSE
      přednesené dne 9. června 20051(1)
      
      Věc C-120/04
      Medion AG
      proti
      Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH
      [žádost o rozhodnutí o předběžné otázce předložená Oberlandesgericht Düsseldorf (Německo)]
      1.     V projednávané věci položil Oberlandesgericht (vyšší oblastní soud),  Düsseldorf, Soudnímu dvoru otázku týkající se výkladu
         čl. 5 odst. 1 písm. b) směrnice o ochranných známkách(2). 
      
      2.     Uvedené ustanovení opravňuje majitele ochranné známky zakázat všem třetím osobám, aby užívaly v obchodním styku „označení,
         u něhož z důvodu jeho totožnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou a totožnosti či podobnosti zboží nebo služeb označovaných
         ochrannou známkou a označením existuje nebezpečí záměny u veřejnosti“.
      
      3.     Podstatou otázky předkládajícího soudu je, zda existuje nebezpečí záměny u veřejnosti ve smyslu čl. 5 odst. 1 písm. b), pokud
         slovní kombinace nebo kombinované slovní a obrazové označení (v projednávané věci THOMSON LIFE) obsahuje obchodní firmu společnosti,
         za kterou následuje starší ochranná známka (jmenovitě LIFE) sestávající z jediného slova s „běžnou rozlišitelností“, a která
         má, i když nevytváří nebo neformuje celkový dojem zprostředkovaný kombinovaným označením, v tomto označení nezávislou rozlišovací
         úlohu. Příčinou otázky předkládajícího soudu je zejména „Prägetheorie“(3), právní teorie německého práva ochranných známek, kterou vytvořil Bundesgerichtshof (spolkový soud) a která bude posouzena
         níže. 
      
       Skutkový stav a původní řízení 
      4.      Žalobkyně, Medion AG, je majitelkou německé slovní ochranné známky „LIFE“ zapsané pro elektronické výrobky pro zábavu. 
      5.     Žalovaná, Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH, popsaná předkládajícím soudem jako podnik stojící celosvětově v
         čele odvětví elektronických výrobků pro zábavu, označuje některé své výrobky v uvedeném odvětví označením „THOMSON LIFE“,
         v některých případech jen jako slovní označení, v jiných případech jako slovní a zároveň obrazové označení s prvkem „THOMSON“
         v různé obrazové velikosti, barvě nebo stylu. 
      
      6.     Landgericht (oblastní soud), Düsseldorf, zamítl žalobu podanou žalobkyní, ve které žalobkyně požadovala, aby bylo žalované
         zakázáno užívat označení „THOMSON LIFE“, neboť se domníval, že neexistovalo žádné nebezpečí záměny s ochrannou známkou „LIFE“.
         
      
      7.     Žalobkyně se odvolala k předkládajícímu soudu. Tento soud přerušil řízení a položil Soudnímu dvoru žádost o rozhodnutí o výše
         uvedené předběžné otázce. 
      
      8.      Předkládající soud vysvětluje judikaturu Bundesgerichtshof, která formuluje Prägetheorie, následujícím způsobem. Výchozím
         bodem při určování podobnosti ochranné známky, pokud jsou jednotlivé prvky sporných ochranných známek totožné, je celkový
         dojem zprostředkovaný ochrannými známkami; je potřeba zjistit, zda společný prvek charakterizuje kombinovanou ochrannou známku
         v takovém rozsahu, že ostatní prvky jsou do značné míry pro celkový dojem druhořadé. Nebezpečí záměny nebude existovat pouze
         na základě toho, že společný prvek přispívá pouze k celkovému dojmu. Také nezáleží na tom, zda si označení, které je součástí
         kombinované ochranné známky, ponechalo nezávislou rozlišovací úlohu. Jednotlivé prvky v celkové prezentaci zboží však mohou
         mít specifickou úlohu, která je nezávislá na rozlišovací funkci ostatních prvků; na prvky se pak nahlíží jednotlivě a porovnávají
         se. Prvek označení, který zúčastněné kruhy považují za prvek označující nikoli zboží jako takové, ale podnik, z kterého pochází,
         se obecně nepovažuje za prvek charakterizující označení. Pokud je označení podniku rozeznatelné jako takové, mělo by být z hlediska
         celkového dojmu druhořadé, protože zúčastněné kruhy rozpoznávají skutečné označení výrobku od jiných prvků označení. 
      
      9.     V každém konkrétním případě je nicméně třeba zjistit, zda by situace mohla být výjimečně odlišná a zda z hlediska zúčastněných
         kruhů převažuje označení výrobce. Rozhodujícími faktory jsou zvláštní okolnosti a běžná praxe v relevantním odvětví zboží.
         Bundesgerichtshof uznal, že v odvětví piva a módy je označení výrobce zvláště důležité, a proto je v těchto odvětvích celkový
         dojem, který označení zprostředkovává, vždy charakterizován odkazy na výrobce, a zahrnutí starší ochranné známky do kombinovaného
         označení obsahujícího označení výrobce proto nedává důvod ke vzniku žádného nebezpečí záměny. Jestliže je v dotyčném odvětví
         rozhodující běžná praxe, pak označení výrobce v kombinovaném označení charakterizuje celkový dojem, a to i když je jediný
         prvek víc než jen mírně rozlišitelný, tedy je běžně rozlišitelný. To platí o to víc, když je obchodní firma výrobce neobvykle
         rozlišitelná. 
      
      10.   Uplatňuje v projednávaném případě výše uvedené zásady, je předkládající soud toho názoru, že zde neexistuje žádné nebezpečí
         záměny, protože označení výrobce „THOMSON“ charakterizuje celkový dojem zprostředkovaný napadeným označením „THOMSON LIFE“,
         a prvek „LIFE“ ho tedy sám o sobě necharakterizuje. Z důkazů předložených účastníky řízení je zřejmé, že běžnou praxí při
         označování v relevantním odvětví, jmenovitě v odvětví elektronických výrobků pro zábavu, je to, že převažuje obchodní firma
         výrobce. V uvedeném odvětví je běžné najít označení výrobků společně s obchodní firmou výrobce a nezapamatovatelnou kombinací
         písmen a číslic. 
      
      11.   Předkládající soud dodává, že posouzení nebezpečí záměny s ohledem na zvukovou a písemnou podobu, jakož též na význam napadeného
         označení, nepřináší odlišné výsledky; v každém ohledu má obchodní firma výrobce „THOMSON“ zásadní vliv na celkový dojem zprostředkovaný
         označením „THOMSON LIFE“. 
      
      12.   Předkládající soud nicméně poznamenává, že výklad pojmu „nebezpečí záměny“, který podal Bundesgerichtshof, není v Německu
         nezpochybňovaný v takových situacích, o jakou se jedná v projednávaném případě. Pociťuje se jako nespravedlivé, aby si třetí
         osoba mohla uzurpovat starší označení, i když je běžně rozlišitelné, přidáním obchodní firmy. Podle opačných názorů v projednávaném
         případě nebezpečí záměny existuje. V kombinovaném označení „THOMSON LIFE“ zůstává dotčená ochranná známka „LIFE“ autonomní
         a rozlišitelná. Obě slova stojí vedle sebe nespojená. Mezi slovy „THOMSON“ a „LIFE“ neexistuje žádná pojmová spojitost. V písemné
         podobě jsou obě slova v různých konfiguracích, jak pokud jde o barvu, tak i o jiné grafické stránky, ve třech ze čtyř používaných
         napadených podob. Výrobky označené kombinovaným označením mohou být považovány za výrobky „LIFE“ ze stáje „THOMSON“; to však
         může vyvolat mylný dojem, že výrobky označené žalobcem pouze visačkou „LIFE“ pocházejí od žalovaného. 
      
      13.   Předkládající soud dochází k závěru tím, že poznamenává, že ve věci SABEL v. Puma(4) Soudní dvůr rozhodl, že posouzení nebezpečí záměny, pokud jsou označení podobná, závisí na celkovém dojmu zprostředkovaném
         označeními. Soudní dvůr nicméně dosud neposoudil situaci, ve které účinek tohoto kritéria může umožnit třetí straně přivlastnit
         si ochrannou známku někoho jiného tím, že k ní připojí svou obchodní firmu.
      
      14.   Písemná vyjádření předložily žalobkyně, žalovaná a Komise, všechny byly při jednání zastoupeny.
       Posouzení 
      15.   Podstatou otázky předkládajícího soudu je, zda existuje nebezpečí záměny u veřejnosti ve smyslu čl. 5 odst. 1 písm. b) směrnice,
         pokud slovní kombinace nebo kombinované slovní a obrazové označení obsahuje obchodní firmu společnosti, za kterou následuje
         starší ochranná známka sestávající z jediného slova s „běžnou rozlišitelností“, a která má, i když nevytváří nebo neformuje
         celkový dojem zprostředkovaný kombinovaným označením, v tomto označení nezávislou rozlišovací úlohu. 
      
      16.   Podle předkládacího usnesení zamítl Landgericht Düsseldorf v prvním stupni žalobu na porušení zákona z důvodu, že neexistovalo
         nebezpečí záměny. Měl za to, že prvky tvořící kombinované označení THOMSON LIFE mají stejnou váhu, a byl toho názoru, že společný
         prvek LIFE nemohl tudíž vytvářet nebo formovat celkový dojem uvedeného označení. 
      
      17.   Z předkládacího usnesení a vyjádření předložených Soudnímu dvoru se jeví, že uvedené rozhodnutí odráželo „Prägetheorie“ vytvořenou
         německým Bundesgerichtshof, shrnutou v bodech 8 a 9 výše. Podstatou otázky předkládajícího soudu je, zda je uvedená teorie
         slučitelná se směrnicí. 
      
      18.   Úvodem nejsem přesvědčen o tom, že zvláštní teorie, která formálně vyhlašuje soubor pravidel, která se mají automaticky použít
         v určitých případech, je vždy nebo nevyhnutně užitečným přístupem k vyřešení konkrétního sporu týkajícího se ochranných známek.
         Podle mého názoru poskytují zásady, které již Soudní dvůr vyslovil v sérii svých rozhodnutí o relevantních ustanoveních směrnice,
         a sice čl. 4 odst. 1 písm. b) a čl. 5 odst. 1 písm. b)(5), dostatečný koncepční rámec pro vyřešení takových sporů. Spoléhání se na teoretickou odpověď podle mého názoru přináší riziko,
         že se vnitrostátní soudy mohou odklonit od toho, aby samy používaly základní kritéria podobnosti a záměny stanovené právními
         předpisy Společenství a rozvinuté Soudním dvorem. Kde však teorie pouze poskytuje relevantní pokyny jak používat uvedená základní
         kritéria v dané oblasti nebo ve zvláštních kategoriích ochranných známek, jsem toho názoru, že může být  užitečná za předpokladu,
         že vnitrostátní soud má vždy na zřeteli to, že v konečném výsledku musí zabezpečit, aby byly zásady vyslovené Soudním dvorem
         v dané situaci použity. 
      
      19.   Když jsem tohle vyslovil, zaměřím se na uvedené zásady. 
      20.   Desátý bod odůvodnění v preambuli směrnice stanoví, že posouzení nebezpečí záměny „závisí na mnoha faktorech a zejména na
         povědomí o ochranné známce na trhu, na asociaci, která může vzniknout mezi […] označením […] na stupni podobnosti mezi ochrannou
         známkou a označením a mezi označeným zbožím nebo službami[…]“. Soudní dvůr rozhodl, že nebezpečí záměny se proto musí posoudit
         globálně, vzít v úvahu všechny faktory relevantní k okolnostem případu(6). Je na vnitrostátním soudu, aby zjistil existenci nebezpečí záměny(7). 
      
      21.   Podobnost dotčených ochranných známek je tedy nevyhnutelnou, ale ne dostačující podmínkou pro zjištění nebezpečí záměny: vnitrostátní
         soud musí také posoudit množství jiných faktorů, ke kterým dal Soudní dvůr svůj návod. 
      
      22.   Je tedy zřejmé, že existuje určitá vzájemná závislost mezi faktory relevantními pro globální posouzení nebezpečí záměny, a
         zejména mezi podobností ochranné známky a označením a podobností výrobků nebo služeb, na které se ochranná známka vztahuje.
         V souladu s uvedeným je možné nižší stupeň podobnosti mezi výrobky a službami vyrovnat vyšším stupněm podobnosti mezi ochrannými
         známkami a naopak(8). 
      
      23.   Mimoto, o co víc je rozlišitelné starší označení, ať už samo o sobě nebo z důvodu pověsti, kterou má u veřejnosti, tím větší
         je nebezpečí záměny(9). Je na vnitrostátním soudu, aby určil rozlišovací způsobilost ochranné známky; při tomto určení musí tento soud provést celkové
         posouzení větší nebo menší způsobilosti ochranné známky označovat výrobky nebo služby, pro které byla zapsána, jako výrobky
         nebo služby pocházející od konkrétního podniku, a tedy způsobilosti odlišit uvedené výrobky nebo služby od výrobků nebo služeb
         jiných podniků(10). 
      
      24.   Mimoto odkaz na existenci nebezpečí záměny „u veřejnosti“ v čl. 5 odst. 1 písm. b) směrnice ukazuje, že vnímání ochranných
         známek v mysli průměrného spotřebitele dotčené kategorie výrobků nebo služeb hraje rozhodující úlohu při globálním posouzení
         nebezpečí záměny. Průměrný spotřebitel běžně vnímá ochrannou známku jako celek a nezabývá se zkoumáním jejích různých podrobností(11). Průměrný spotřebitel dotčené kategorie výrobků se považuje za běžně informovaného a přiměřeně pozorného a obezřetného. Je
         ale třeba vzít do úvahy skutečnost, že průměrný spotřebitel má pouze zřídka příležitost provést přímé porovnání mezi různými
         ochrannými známkami, ale musí důvěřovat jejich nedokonalému obrazu, který si uchoval v mysli. Taktéž je třeba mít na zřeteli,
         že je pravděpodobné, že úroveň pozornosti průměrného spotřebitele se mění podle kategorie dotčených výrobků nebo služeb(12). 
      
      25.   Když odhlédnu od uvedených zásad, je možné říct, že vnitrostátní soud v takové věci, jako je projednávaná věc, musí při svém
         globálním posouzení nebezpečí záměny mít na zřeteli, že i) jakmile jsou, jak je tomu v projednávaném případě, výrobky, na
         které se ochranné známky vztahují, totožné, může být důvodem vzniku nebezpečí záměny méně podobnosti, ale ii) čím víc je starší
         ochranná známka rozlišitelná, o to větší je nebezpečí záměny, takže v případě LIFE, kterou vnitrostátní soud popsal jako „běžně
         rozlišitelnou“, nebezpečí záměny nemůže být vysoké. Vnitrostátní soud musí vzít do úvahy to, že průměrný spotřebitel bude
         mít sklon vnímat kombinovanou ochrannou známku spíše jako celek, než by analyzoval její prvky. V projednávaném případě bude
         mít úroveň pozornosti průměrného spotřebitele k ochranné známce klesající tendenci s ohledem na skutečnost (zjištěnou vnitrostátními
         soudy), že v odvětví elektronických výrobků pro zábavu, jako i v odvětvích uvedených v bodě 9 výše, bude spotřebitel věnovat
         zvláštní pozornost označení výrobce. Za uvedených okolností musí vnitrostátní soud určit, zda jsou ve skutečnosti ochranná
         známka a označení dostatečně podobné na to, aby mohly být důvodem vzniku nebezpečí záměny. 
      
      26.   Co se týče této otázky, posouzení podobnosti vnitrostátním soudem musí být založeno na celkovém dojmu, kterým tato označení
         působí, s přihlédnutím zejména k jejich rozlišovacím a dominantním prvkům(13). Za účelem posouzení stupně podobnosti mezi dotčenými ochrannými známkami musí vnitrostátní soud určit stupeň vzhledové,
         sluchové nebo pojmové podobnosti mezi nimi a popřípadě zhodnotit význam, který je třeba připsat uvedeným jednotlivým prvkům,
         bera v úvahu kategorii dotčených výrobků nebo služeb a okolnosti, za kterých jsou prodávány(14). 
      
      27.   Soudní dvůr ještě neměl příležitost rozhodovat přímo o kritériích pro určení zvláště toho, zda kombinovaná ochranná známka
         obsahující obchodní firmu společnosti, za kterou následuje starší ochranná známka sestávající z jediného slova, je podobná
         s uvedenou starší ochrannou známkou ve smyslu čl. 5 odst. 1 písm. b) směrnice. Odůvodněným usnesením nicméně zamítl opravný
         prostředek proti rozsudku Soudu prvního stupně ve věci Matratzen Concord v. OHIM(15), která se týkala uvedené otázky. Věc se týkala čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení o ochranné známce Společenství(16), jehož relevantní ustanovení jsou v zásadě shodná s ustanoveními čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice. 
      
      28.   Soud prvního stupně, používaje judikaturu shrnutou v bodech 20, 22 a 24 výše(17), ve svém rozhodnutí poznamenal: 
      
      „[…] kombinovanou ochrannou známku není možné považovat za podobnou jiné ochranné známce, která je totožná nebo podobná jednomu
         z prvků kombinované ochranné známky, ledaže tento prvek tvoří dominantní prvek celkového dojmu vytvářeného kombinovanou ochrannou
         známkou. K tomu dochází tehdy, je‑li uvedený prvek způsobilý dominovat sám o sobě v obrazu uvedené ochranné známky, který
         si relevantní veřejnost uchovává v paměti s tím výsledkem, že všechny ostatní prvky ochranné známky jsou zanedbatelné při
         celkovém dojmu, který ochranná známka vytváří. 
      
      Je třeba upřesnit, že uvedený přístup neznamená, že se zohlední jeden prvek kombinované ochranné známky a porovná se s jinou
         ochrannou známkou. Naopak, takové porovnání je třeba provést přezkoumáním dotčených ochranných známek, přičemž každá z nich
         je posuzována jako celek. Nicméně to neznamená, že celkovému dojmu vytvářenému v mysli relevantní veřejnosti kombinovanou
         ochrannou známkou nemůže, za určitých okolností, dominovat jeden nebo více z jejích prvků. 
      
      Vzhledem k posouzení dominantního charakteru jednoho nebo více daných prvků kombinované ochranné známky je třeba zejména vzít
         v úvahu vnitřní vlastnosti každého z uvedených prvků jejich porovnáním s vnějšími vlastnostmi jiných prvků. Mimoto a na doplnění
         je třeba vzít v úvahu relativní postavení různých prvků v rámci sestavení kombinované ochranné známky“(18). 
      
      29.   Soud prvního stupně dále provedl posouzení jednotlivých prvků kombinovaného označení dotčeného v uvedené věci („Matratzen“,
         „Markt“ a „Concord“), zvažuje kromě jiného stupeň rozlišovací způsobilosti vlastní každému prvku a to, zda měl každý prvek
         dominantní nebo okrajové postavení v rámci kombinovaného označení(19). Dospěl k závěru, že tím, že výrobky, na které se ochranná známka vztahuje, byly částečně totožné a částečně velmi podobné,
         byla kombinovaná ochranná známka dostatečně podobná ochranné známce Matratzen, aby mohla být důvodem vzniku nebezpečí záměny(20). 
      
      30.   Majitel kombinované ochranné známky podal opravný prostředek k Soudnímu dvoru mimo jiné na základě toho, že Soud prvního stupně
         při výkladu pojmu podobnosti nesplnil požadavky judikatury Soudního dvora globálně posoudit nebezpečí záměny u veřejnosti,
         bera v úvahu všechny relevantní faktory pro okolnosti dané věci. 
      
      31.   Zamítnutím uvedeného opravného prostředku Soudní dvůr, odkazuje na svoji předešlou judikaturu, rozhodl, že Soud prvního stupně
         se při rozhodování o tom, zda byly ochranné známky podobné, nedopustil nesprávného právního posouzení při svém výkladu čl.
         8 odst. 1 písm. b) nařízení o ochranné známce Společenství(21). Soudní dvůr zejména uvedl: 
      
      „Soud [prvního stupně] v bodě 34 napadeného rozsudku správně poznamenal, že posouzení podobnosti mezi dvěma ochrannými známkami
         neznamená posuzovat pouze jeden prvek kombinované ochranné známky a porovnávat jej s jinou ochrannou známkou. Naopak, takové
         porovnání se musí uskutečnit zkoumáním dotčených ochranných známek, přičemž každá z nich je posuzována jako celek. Taktéž
         uvedl, že to neznamená, že celkovému dojmu vytvářenému v mysli relevantní veřejnosti kombinovanou ochrannou známkou nemůže,
         za určitých okolností, dominovat jeden nebo více z jejích prvků. 
      
      Dále, […] Soud [prvního stupně], aby rozhodl, zda jsou dvě ochranné známky podobné z hlediska relevantní  veřejnosti, věnoval
         značnou část svého odůvodnění posouzení jejich rozlišovacích a dominantních prvků a nebezpečí záměny u veřejnosti, kterou
         posuzoval globálně, bera v úvahu všechny faktory relevantní pro okolnosti dané věci.“ (22)      
      
      32.   Soudní dvůr proto zamítl opravný prostředek jako zjevně neopodstatněný. 
      33.   Proto se zdá, že si Soudní dvůr osvojil přístup podobný „Prägetheorie“, spočívající v zásadě v porovnání celkového dojmu zprostředkovaného
         dvěma spornými ochrannými známkami, ze kterých je jeden prvek prvkem té druhé. To je podle mého názoru úplně pochopitelné,
         jelikož to může být považováno za použití určité kategorie zásad formulovaných v předchozí judikatuře Soudního dvora. Je třeba
         připomenout, že tato judikatura vyžaduje globální posouzení založené na celkovém dojmu vyvolaném ochrannými známkami, které
         má na paměti zejména jejich rozlišovací a dominantní prvky(23). Tvrzení Soudního dvora ve věci Matratzen Concord v. OHIM, že celkovému dojmu z kombinované ochranné známky může za určitých
         okolností dominovat jeden nebo více z jejích prvků, odráží uvedené tvrzení. Rozsah, ve kterém celkovému dojmu dominuje, je
         skutkovou otázkou pro vnitrostátní soud. 
      
      34.   Soud prvního stupně nedávno rozhodl v jiné věci, která může být považována za obdobnou s projednávanou věcí. Ve věci Reemark
         v. OHIM(24) šlo o to, že byla německá slovní ochranná známka WEST zaměňujícím způsobem podobná přihlašované ochranné známce WESTLIFE,
         která se měla vztahovat na totožné nebo podobné výrobky a služby. Námitkové oddělení OHIM(25) zamítlo žádost o zápis později uvedené ochranné známky v podstatě z důvodu, že ochranné známky byli zaměňujícím způsobem
         podobné. Uvedené rozhodnutí zrušil druhý odvolací senát OHIM, který zjistil, že mezi dotčenými označeními existoval nízký
         stupeň vzhledové a sluchové podobnosti a pouze určitý stupeň pojmové podobnosti, že odlišnosti mezi nimi byly dostatečně významné,
         aby jim umožnily existovat vedle sebe na trhu, a že tudíž neexistovalo žádné nebezpečí záměny.
      
      35.   V řízení o žalobě proti tomuto druhému rozhodnutí Soud prvního stupně zjistil, že mezi spornými označeními existoval stupeň
         sluchové a zejména pojmové podobnosti a že jediný vzhledový rozdíl spočíval ve skutečnosti, že jedno z označení obsahovalo
         dodatečný prvek připojený k prvnímu označení. Soud prvního stupně uvedl, že skutečnost, že byla ochranná známka WESTLIFE tvořena
         výlučně starší ochrannou známkou WEST, ke které bylo připojeno další slovo „LIFE“, byla znakem podobnosti těchto dvou ochranných
         známek. Došel k závěru, že existence starší ochranné známky WEST by mohla u relevantní veřejnosti vyvolat asociaci mezi tímto
         pojmem a výrobky uváděnými na trh jejím majitelem, s tím výsledkem, že nová ochranná známka, kterou tvoří slovo „WEST“ kombinované
         s jiným slovem, by mohla být vnímána jako varianta starší ochranné známky. Proto by si mohla relevantní veřejnost myslet,
         že původ výrobků a služeb uváděných na trh pod ochrannou známkou WESTLIFE je totožný s původem výrobků a služeb uváděných
         na trh pod ochranou známkou WEST, nebo že přinejmenším existuje mezi jednotlivými společnostmi nebo podniky, které je uvádějí
         na trh, hospodářská spojitost. Proto rozhodl, že mezi těmito dvěma ochrannými známkami existovalo nebezpečí záměny(26). 
      
      36.   Je třeba připomenout, že Soud prvního stupně při rozhodování o žalobě proti rozhodnutí odvolacího senátu OHIM jedná na základě
         odlišné soudní pravomoci od pravomoci Soudního dvora rozhodujícího o žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce podle článku
         234 ES. Soud prvního stupně zkoumá použití zavedených právních zásad na určité skutečnosti odvolacím senátem. Na rozdíl od
         toho Soudní dvůr odpovídá na právní otázku; dotčený vnitrostátní soud potom použije zásady vyslovené Soudním dvorem v jeho
         odpovědi na jím projednávaný případ. Je na vnitrostátním soudu zjistit skutkový stav věci. Rozdíl mezi soudním kontextem obou
         soudů podtrhuje skutečnost, že rozhodnutí o předběžné otázce vydané Soudním dvorem musí být ve svém rozsahu zcela obecné,
         tak aby se mohlo používat v celém Společenství; je tedy žádoucí – nebo dokonce podstatné – vyhnout se rozhodnutím příliš úzce
         spojeným s danou věcí s velkými podrobnostmi. To je možné především v oblasti ochranných známek, kde je pravděpodobné, že
         výsledek bude v daném případě z větší části diktovaný konkrétním skutkovým stavem, který zahrnuje jazykový kontext, relevantní
         trh a spotřebitele a kulturní normy a očekávání. 
      
      37.   V projednávané věci nelze podle mého názoru předpokládat, že když byl Soud prvního stupně toho názoru, že ochranné známky
         WESTLIFE a WEST byly zaměňujícím způsobem podobné v jím posuzovaném skutkovém kontextu, v projednávané věci budou ochranné
         známky THOMSON LIFE a LIFE nevyhnutelně zaměňujícím způsobem podobné v jiném skutkovém kontextu. Jak bylo naznačeno výše,
         je na předkládajícím soudu, aby použil zásady vyslovené Soudním dvorem v jeho judikatuře týkající se směrnice o ochranných
         známkách a aby určil, zda při skutkovém stavu věci jím projednávané jsou uvedené ochranné známky zaměňujícím způsobem podobné.
         
      
      38.   Uvedený soud musí v souladu s tím určit, zda jsou dvě ochranné známky dostatečně podobné na to, aby z toho důvodu vzniklo
         nebezpečí záměny, bera do úvahy různé faktory označené Soudním dvorem, jmenovitě stupeň podobnosti jednak výrobků nebo služeb
         a jednak ochranných známek a rozsah, v němž má starší ochranná známka rozlišovací způsobilost. 
      
      39.   Zejména vzhledem k otázce, zda jsou kombinovaná ochranná známka a označení sestávající z jediného prvku ochranné známky dostatečně
         podobné na to, aby mohlo vzniknout nebezpečí záměny, musí být posouzení vnitrostátního soudu založeno na celkovém dojmu vyvolaném
         každou ochrannou známkou, majíc na zřeteli zejména jejich rozlišovací a dominantní prvky, povahu relevantní veřejnosti, kategorii
         předmětných výrobků nebo služeb a okolnosti, za kterých se prodávají. V kontextu projednávané věci posuzované s ohledem na
         uvedené zásady bych chtěl pouze poznamenat, že slovo „LIFE“ se na první pohled nezdá být zvlášť dominantní nebo rozlišující
         v dotčené kombinované ochranné známce, ale zdůrazňuji, že zjištění této skutečnosti je na vnitrostátním soudě. 
      
      40.   Dále bych se zmínil o obavě vyjádřené předkládajícím soudem v projednávané věci, který považuje za nespravedlivé, že si třetí
         osoba může uzurpovat starší označení přidáním obchodní firmy společnosti. Zdá se zřejmé, že na takové obavy je třeba hledat
         odpověď ne v rámci práva ochranných známek, ale v kontextu vnitrostátních předpisů týkajících se nekalé soutěže. Šestý bod
         odůvodnění v preambuli směrnice uvádí, že „nevylučuje možnost použít na ochranné známky ustanovení jiných přepisů členských
         států, než jsou předpisy o ochranných známkách, jako jsou například předpisy o nekalé soutěži, občanskoprávní odpovědnosti
         nebo o ochraně spotřebitele“. 
      
       Závěry 
      41.   Jsem tedy toho názoru, že na otázku položenou Oberlandesgericht Düsseldorf by mělo být odpovězeno následovně: 
      „Při určení toho, zda je slovní kombinace nebo kombinované slovní a obrazové označení obsahující obchodní firmu společnosti,
         za kterou následuje starší ochranná známka sestávající z jediného slova s „běžnou rozlišitelností“ a která má, i když nevytváří
         nebo neformuje celkový dojem zprostředkovaný kombinovaným označením, v tomto označení nezávislou rozlišovací úlohu, dostatečně
         podobné starší ochranné známce na to, aby mohlo vzniknout nebezpečí záměny u veřejnosti ve smyslu čl. 5 odst. 1 písm. b) první
         směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách,
         musí vnitrostátní soud založit své posouzení na celkovém dojmu vyvolaném každou ochrannou známkou, maje na zřeteli zejména
         jejich rozlišovací a dominantní prvky, povahu relevantní veřejnosti, kategorii dotčených výrobků nebo služeb a okolnosti,
         za kterých se prodávají.“ 
      
      1 –	Původní jazyk: angličtina.
      
      2–	První směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných
         známkách (Úř. věst. 1989, L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92; dále jen „směrnice“). 
      
      3–	Německé slovo „prägen“ doslova znamená „razit, zhotovovat, označit, vtlačit, vytlačit“ a obrazně „formovat, tvarovat, tvořit,
         vyznačit“. 
      
      4–	Rozsudek ze dne 11. listopadu 1997, SABEL v. Puma (C‑251/95, Recueil, s. I‑6191). 
      
      5 –	Pojmy čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice, které stanoví důvody, na základě kterých je možné zamítnout zápis ochranné známky,
         nebo když je zapsaná, může být prohlášená za neplatnou, jsou v podstatě totožné s pojmy použitými v čl. 5 odst. 1 písm. b).
         Výklad Soudního dvora čl. 4 odst. 1 písm. b) se proto musí také použít na čl. 5 odst. 1 písm. b): rozsudek ze dne 22. června
         2000, Marca Mode (C‑425/98, Recueil, s. I‑4861, body 26 až 28). 
      
      6–	Rozsudek ve věci SABEL, již uvedený v poznámce pod čarou 4, bod 22. 
      
      7–	Rozsudek Marca Mode, již uvedený v poznámce pod čarou 5, bod 39. 
      
      8–	Rozsudek ze dne 29. září 1998, Canon Kabushiki Kaisha (C-39/97, Recueil, s. I-5507, bod 17). 
      
      9–	Rozsudek ve věci Sabel, již uvedený v poznámce pod čarou 4, bod 24. 
      
      10–	Rozsudek ze dne 22. června 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Recueil, s. I-3819, bod 22). 
      
      11–	Rozsudek ve věci SABEL, již uvedený v poznámce pod čarou 4, bod 23. 
      
      12–	Rozsudek Lloyd Schuhfabrik Meyer, již uvedený v poznámce pod čarou 10, bod 26. 
      
      13–	Rozsudek ve věci SABEL, již uvedený v poznámce pod čarou 4, bod 23. 
      
      14–	Rozsudek Lloyd Schuhfabrik Meyer, již uvedený v poznámce pod čarou 10, bod 27. 
      
      15–	Rozsudek ze dne 23. října 2002 (T-6/01, Recueil, s. II-4335). V současné době je před Soudním dvorem projednávána žádost
         o rozhodnutí o předběžné otázce Audiencial Provincial (oblastní soud) v Barceloně ohledně jiné záležitosti vzniklé v řízení
         před tímto soudem týkajícím se stejných ochranných známek (Věc C‑421/04, Matratzen Concord). 
      
      16 –	Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd.
         17/01, s. 146). 
      
      17–	Viz body 24 až 26 rozsudku. 
      
      18–      Body 33 až 35. 
      
      19–	Body 38 až 43. 
      
      20–	Body 44 až 48. 
      
      21–	Usnesení ze dne 28. dubna 2004, Matratzen Concord v. OHIM (C-3/03 P, dosud nezveřejněné ve Sbírce rozhodnutí).
      
      22–      Body 32 a 33. 
      
      23–	Rozsudek ve věci SABEL, již uvedený v poznámce pod čarou 4, bod 23. 
      
      24–	Rozsudek ze dne 4. května 2005 (T-22/04, dosud nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí). 
      
      25–	Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory). 
      
      26–	Body 39, 40, 42 a 43.