CELEX: 62004TJ0067
Language: it
Date: 2005-05-25
Title: Sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) del 25 maggio 2005. # Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI). # Marchio comunitario - Procedimento di opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo SPA-FINDERS - Marchi denominativi nazionali anteriori SPA e LES THERMES DE SPA - Art. 8, n. 5, del regolamento (CE) n. 40/94. # Causa T-67/04.

Causa T‑67/04
      Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV
      contro
      Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
      «Marchio comunitario — Procedimento di opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo SPA‑FINDERS — Marchi denominativi nazionali anteriori SPA e LES THERMES DE SPA — Art. 8, n. 5, del regolamento (CE) n. 40/94»
      Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 25 maggio 2005 
      Massime della sentenza
      1.     Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione
            da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio
            di confusione con il marchio anteriore — Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili — Obiettivo
            — Prove da produrre da parte del titolare
      [Regolamento (CE) del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 5]
      2.     Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione
            da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio
            di confusione con il marchio anteriore — Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili — Presupposto
            — Nesso tra i marchi — Criteri di valutazione
      (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 5)
      3.     Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione
            da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio
            di confusione con il marchio anteriore — Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili — Presupposti
            — Notorietà del marchio anteriore — Pregiudizio arrecato al carattere distintivo o alla notorietà del marchio anteriore —
            Vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore — Criteri di valutazione
      (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 5)
      4.     Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione
            da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio
            di confusione con il marchio anteriore — Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili — Marchi
            denominativi SPA‑FINDERS e SPA
      (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 5)
      1.     Lo scopo dell’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, che prevede una tutela del marchio registrato
         anteriormente che goda di una notorietà estesa a prodotti o a servizi non simili, non è di impedire la registrazione di qualsiasi
         marchio identico ad un marchio notorio o che presenta una somiglianza con quest’ultimo. Obiettivo di tale disposizione è,
         segnatamente, di permettere al titolare di un marchio nazionale anteriore notorio di opporsi alla registrazione di marchi
         idonei a recare pregiudizio alla notorietà o al carattere distintivo del marchio anteriore o a trarre indebitamente vantaggio
         da tali notorietà o carattere distintivo. In proposito, il titolare del marchio anteriore non è tenuto a dimostrare l’esistenza
         di una lesione effettiva e attuale del suo marchio. Egli deve tuttavia addurre elementi che permettono di concludere prima
         facie nel senso di un rischio futuro non ipotetico di indebito vantaggio o di pregiudizio.
      
      (v. punto 40)
      2.     L’esistenza di un nesso tra il marchio richiesto ed il marchio anteriore è una condizione essenziale per applicare l’art. 8,
         n. 5, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, che prevede una tutela del marchio registrato anteriormente che goda
         di una notorietà estesa a prodotti o a servizi non simili. In effetti, le lesioni prese in considerazione da tale disposizione,
         qualora si verifichino, sono la conseguenza di un certo grado di somiglianza tra il marchio richiesto ed il marchio anteriore,
         a causa della quale il pubblico interessato effettua un collegamento tra i due, vale a dire stabilisce un nesso tra gli stessi.
         L’esistenza di un tale nesso dev’essere oggetto di valutazione globale, in considerazione di tutti i fattori pertinenti del
         caso di specie. A tal riguardo, più il carattere distintivo e la notorietà del marchio anteriore saranno rilevanti, più sarà
         facilmente ammessa l’esistenza di un pregiudizio.
      
      (v. punto 41)
      3.     Per soddisfare la condizione relativa alla notorietà, sancita dall’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario,
         che prevede una tutela del marchio registrato anteriormente che goda di una notorietà estesa a prodotti o a servizi non simili,
         il marchio dev’essere conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi da esso contraddistinti.
      
      Per quanto riguarda il presupposto consistente nel pregiudizio arrecato al carattere distintivo del marchio, esso si realizza
         dal momento in cui il marchio anteriore non risulta più in grado di suscitare un’immediata associazione con i beni per i quali
         è stato registrato ed utilizzato.
      
      Per quanto riguarda il presupposto consistente nel pregiudizio arrecato alla notorietà del marchio, esso si realizza quando
         i prodotti per i quali il segno richiesto è utilizzato influiscono sulla percezione del pubblico in modo tale che il potere
         di attrazione del marchio ne risulta compromesso.
      
      Per quanto riguarda il presupposto consistente nel vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà
         del marchio anteriore, esso dev’essere inteso nel senso che abbraccia i casi in cui si sfrutta chiaramente un marchio famoso
         infilandosi nella sua scia o si tenta di approfittare della sua notorietà.
      
      (v. punti 34, 43, 46, 51)
      4.     Per quanto riguarda il marchio SPA, oggetto di registrazione nel Benelux per «acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche;
         sciroppi e altri preparati per fare bevande», rientranti nella classe 32 ai sensi dell’Accordo di Nizza, l’utilizzazione del
         segno denominativo SPA‑FINDERS, di cui è chiesta la registrazione come marchio comunitario per «stampati, compresi cataloghi,
         riviste ed altri bollettini», rientranti nella classe 16, e «servizi resi da organizzazioni di viaggio», rientranti nella
         classe 39 ai sensi dello stesso Accordo, non è in grado di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla
         notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi.
      
      In proposito, anche se il pubblico stabilisce un nesso immediato tra i marchi di cui trattasi, l’esistenza di un tale nesso
         non sarebbe sufficiente a dimostrare il rischio di pregiudizio arrecato al carattere distintivo del marchio anteriore. Peraltro,
         poiché il termine «spa» è frequentemente utilizzato per designare, ad esempio, la città belga di Spa ed il circuito automobilistico
         belga di Spa‑Francorchamps o, in maniera generale, spazi dedicati all’idroterapia quali bagni turchi o saune, il rischio di
         pregiudizio al carattere distintivo del marchio SPA appare limitato. Inoltre, non sussiste alcun antagonismo tra i prodotti
         ed i servizi coperti dai due marchi che possa arrecare pregiudizio alla notorietà della acque minerali SPA ed è poco probabile
         che il marchio SPA‑FINDERS appanni l’immagine del marchio SPA. Infine, atteso che i due marchi designano prodotti molto diversi,
         è poco probabile che i prodotti e servizi coperti dal marchio SPA‑FINDERS, pur rivelandosi di minore qualità, diminuiscano
         il potere di attrazione del marchio SPA.
      
      (v. punti 44, 48, 49, 53)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
      25 maggio 2005 (*)
      
      «Marchio comunitario – Procedimento di opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo SPA‑FINDERS – Marchi denominativi nazionali anteriori SPA e LES THERMES DE SPA – Art. 8, n. 5, del regolamento (CE) n. 40/94»
      Nella causa T‑67/04,
      Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, con sede in Spa (Belgio), rappresentata dagli avv.ti L. de Brouwer, E. Cornu, E. De Gryse e D. Moreau,
      
      ricorrente,
      contro
      Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dal sig. A. Folliard‑Monguiral, in qualità di agente,
      
      convenuto,
      controinteressato nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI:
      Spa‑Finders Travel Arrangements Ltd, con sede in New York (Stati Uniti),
      
      avente ad oggetto il ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 10 dicembre 2003 (procedimento R 131/2003‑1),
         relativa ad un procedimento di opposizione tra Spa Monopole, azienda agricola della Spa SA/NV, e Spa‑Finders Travel Arrangements Ltd,
      
      
      IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
      DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),
      composto dal sig. J. Pirrung, presidente, dai sigg. N.J. Forwood e S. Papasavvas, giudici,
      cancelliere: sig.ra C. Kristensen, amministratore
      visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 12 febbraio 2004,
      visto il controricorso dell’UAMI depositato presso la cancelleria del Tribunale il 26 maggio 2004,
      in seguito alla trattazione orale del 18 gennaio 2005,
      ha pronunciato la seguente
      Sentenza
       Fatti all’origine della controversia
      1       Il 14 ottobre 1996 la società Spa‑Finders Travel Arrangements Ltd ha presentato all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato
         interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l’«UAMI») una domanda di marchio comunitario ai sensi del regolamento (CE)
         del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato.
      
      2       Il marchio di cui è stata richiesta la registrazione è il segno denominativo SPA‑FINDERS.
      3       I prodotti ed i servizi per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 16 e 39 dell’Accordo di Nizza
         15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi,
         come riveduto e modificato. Tali prodotti e servizi corrispondono alle seguenti descrizioni:
      
      –       «stampati, compresi cataloghi, riviste ed altri bollettini», rientranti nella classe 16;
      –       «servizi resi da organizzazioni di viaggio», rientranti nella classe 39.
      4       Il 19 gennaio 1998 la domanda di marchio è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 5/1998.
      
      5       Il 17 aprile 1998 la Spa Monopole, azienda agricola della Spa SA/NV (in prosieguo: la «Spa Monopole» o la «ricorrente»), ha
         proposto opposizione avverso la registrazione del marchio richiesto.
      
      6       L’opposizione era fondata sui marchi anteriori SPA e LES THERMES DE SPA, che erano stati oggetto delle seguenti registrazioni:
      –       registrazione n. 389 230 nel Benelux del marchio SPA, per i prodotti «acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche;
         sciroppi e altri preparati per fare bevande», rientranti nella classe 32;
      
      –       registrazione n. 372 307 nel Benelux del marchio SPA, per i prodotti «preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato;
         preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere; saponi; profumeria, oli essenziali, cosmetici, lozioni per capelli;
         dentifrici», rientranti nella classe 3;
      
      –       registrazione n. 54 721 in Germania del marchio SPA per prodotti e servizi rientranti nella classe 3 menzionata supra ed i
         «servizi alberghieri; bagni pubblici, piscina e servizi di sauna; organizzazione di conferenze ed esposizioni; prenotazione
         di camere», rientranti nella classe 42;
      
      –       registrazione n. 501 661 nel Benelux del marchio LES THERMES DE SPA per prodotti rientranti nella classe 3.
      7       L’opposizione proposta dalla ricorrente si fondava anch’essa su un segno non registrato, cioè la denominazione sociale e commerciale
         SA Spa Monopole, azienda agricola della Spa, abbreviato come «SA Spa Monopole NV», utilizzato per il commercio relativo alle
         acque minerali ed agli istituti termali.
      
      8       A sostegno della sua opposizione la ricorrente invocava l’art. 8, nn. 4 e 5, del regolamento n. 40/94. L’opposizione era proposta
         contro tutti i prodotti e servizi coperti dal marchio richiesto.
      
      9       Con decisione 28 novembre 2002 la divisione di opposizione ha respinto l’opposizione ritenendo che non fosse dimostrato che
         l’utilizzazione del marchio SPA‑FINDERS permetterebbe di trarre un ingiustificato profitto dalla notorietà dei marchi anteriori
         SPA o che essa lederebbe il carattere distintivo di questi ultimi.
      
      10     Il 28 gennaio 2003 la ricorrente ha presentato ricorso contro tale decisione presso l’UAMI ai sensi degli artt. 57‑59 del
         regolamento n. 40/94.
      
      11     Con decisione 10 dicembre 2003 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la prima commissione di ricorso dell’UAMI ha rigettato
         il ricorso proposto dalla ricorrente. La commissione di ricorso ha ammesso la somiglianza dei marchi in questione e la rilevanza
         della notorietà del marchio SPA concernente le acque minerali in Belgio e nell’insieme del Benelux. Tuttavia la commissione
         di ricorso ha considerato che non era provato che la registrazione del marchio SPA‑FINDERS, applicata ai prodotti della classe 16
         ed ai servizi della classe 39, recherebbe pregiudizio al marchio SPA, ai sensi dell’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94.
      
       Conclusioni delle parti
      12     La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
      –       annullare la decisione impugnata;
      –       condannare l’UAMI alle spese.
      13     L’UAMI chiede che il Tribunale voglia: 
      –       rigettare il presente ricorso;
      –       condannare la ricorrente alle spese.
       In diritto
      14     A sostegno del ricorso la ricorrente invoca un unico motivo fondato sulla violazione dell’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94.
       Argomenti delle parti
       Sulla ricevibilità degli elementi di fatto e di diritto avanzati dinanzi al Tribunale
      15     In via preliminare l’UAMI fa valere l’irricevibilità degli argomenti della ricorrente relativi al marchio LES THERMES DE SPA,
         registrato nel Benelux col n. 466 130 per i «servizi resi nell’ambito di uno stabilimento termale compresa la prestazione
         di servizi per la salute: bagni, docce, massaggi», rientranti nella classe 42. L’UAMI sostiene in proposito che, nei limiti
         in cui il procedimento di opposizione e quello condotto dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI non hanno riguardato
         tale marchio, gli argomenti della ricorrente relativi a quest’ultimo sono irricevibili.
      
      16     All’udienza la ricorrente ha confermato di avere menzionato per la prima volta dinanzi al Tribunale il marchio LES THERMES
         DE SPA, registrato nel Benelux con il n. 466 130 per i servizi rientranti nella classe 42.
      
       Sull’applicazione dell’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94
      –       Sulla notorietà dei marchi anteriori
      17     La ricorrente sostiene che i diversi marchi SPA fruiscono di una vasta notorietà nel Benelux, risultante, in primo luogo,
         dal suo diritto di sfruttamento esclusivo delle acque della città di Spa dal 1921 e dal fatto che essa ha prodotto ed immesso
         in commercio, con il marchio SPA, acque minerali scaturenti da tali fonti. In secondo luogo, il marchio SPA sarebbe leader
         delle bottiglie di acqua minerale sul mercato del Benelux. In terzo luogo, SPA rappresenterebbe un’acqua minerale dagli effetti
         positivi sulla salute, riconosciuti dalla Regia Accademia di medicina del Belgio. Infine la ricorrente sostiene che le bottiglie
         SPA sono vendute in numerosi paesi d’Europa e nel resto del mondo. Peraltro la ricorrente rileva che la notorietà di cui gode
         il marchio SPA nel Benelux per le acque minerali è stata riconosciuta dalla divisione di opposizione nonché dalla commissione
         di ricorso dell’UAMI nella decisione impugnata nonché in un altro procedimento (decisione della seconda commissione di ricorso
         12 dicembre 2003, SA SPA Monopole, azienda agricola di Spa/Cosmetics Ltd, procedimento R 168/2003‑2).
      
      18     La ricorrente afferma peraltro che il marchio LES THERMES DE SPA gode di una vasta notorietà nel Benelux anche quanto ai servizi
         della classe 42. Essa si riferisce sul punto alle virtù terapeutiche dell’acqua di Spa e delle sue terme, conosciute dal 19o secolo, epoca dalla quale il marchio LES THERMES DE SPA avrebbe acquistato una notorietà tra le maggiori ed attratto numerosi
         turisti e consumatori.
      
      19     L’UAMI ritiene che il marchio SPA registrato col n. 389 230 avente ad oggetto prodotti della classe 32 sia il solo a fruire
         di una vasta notorietà sul territorio del Benelux e debba essere l’unico marchio preso in considerazione dal presente ricorso.
      
      –       Sulla somiglianza o l’identità dei marchi di cui trattasi
      20     La ricorrente non contesta la valutazione della somiglianza dei marchi SPA e SPA‑FINDERS effettuata dalla commissione di ricorso.
         Essa considera peraltro che i marchi LES THERMES DE SPA e SPA‑FINDERS sono simili.
      
      21     L’UAMI condivide la posizione della ricorrente circa la somiglianza dei marchi SPA‑FINDERS e SPA. Il pubblico del Benelux
         potrebbe, a causa di tale somiglianza, stabilire un nesso tra il segno ed il marchio ai sensi della giurisprudenza Adidas
         (sentenza della Corte 23 ottobre 2003, causa C‑408/01, Adidas‑Salomon e Adidas Benelux, Racc. pag. I‑12537; in prosieguo:
         la «sentenza Adidas»). L’UAMI sottolinea tuttavia che l’esistenza di un nesso siffatto non permette, in quanto tale, di provare
         una lesione della notorietà o del carattere distintivo del marchio anteriore o il fatto che si possa trarre indebitamente
         vantaggio da quest’ultima.
      
      –       Sul metodo di valutazione della condizione posta dall’art. 8, n. 5, in fine, del regolamento n. 40/94
      22     La ricorrente si fonda sulla giurisprudenza della Corte relativa all’applicazione dell’art. 5, n. 2, della prima direttiva
         del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi
         d’impresa (GU 1989, L 40, pag. 1), per sostenere che è importante che il pubblico possa stabilire un nesso tra il marchio
         anteriore ed il marchio richiesto (sentenza Adidas, punti 38 e 39). Ad avviso della ricorrente, l’esistenza di un nesso siffatto
         avrebbe come conseguenza, da un lato, di ledere il carattere distintivo e la notorietà del marchio anteriore e, dall’altro,
         di permettere al marchio richiesto di trarre indebitamente vantaggio dalla notorietà del marchio anteriore. La ricorrente
         aggiunge che, più il marchio anteriore è notorio, più l’utilizzazione di un marchio simile per prodotti o servizi diversi
         reca pregiudizio al carattere distintivo o alla notorietà del marchio anteriore.
      
      23     La ricorrente poggia sulla sentenza Claeryn della Corte di giustizia del Benelux 1° marzo 1975, a tenore della quale il carattere
         distintivo del marchio notorio può essere misurato in base alla capacità di quest’ultimo di provocare nello spirito del pubblico
         un’associazione immediata col prodotto per cui è stato registrato. La ricorrente insiste infine sull’esistenza di un nesso
         nello spirito del pubblico tra il marchio richiesto ed il marchio anteriore che permetterebbe di trarre indebitamente vantaggio
         dalla sua notorietà e di ledere quest’ultima. Il pubblico riterrebbe quindi che sussista un nesso economico tra le imprese
         che offrono i prodotti e servizi interessati.
      
      24     L’UAMI confuta tale tesi.
      –       Sull’applicazione delle condizioni poste dall’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94
      25     Quanto all’applicazione delle condizioni poste dall’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 nel caso di specie, la ricorrente
         ricorda, anzitutto, che il marchio SPA‑FINDERS concerne stampati in rapporto con la salute e la bellezza nonché con servizi
         di agenzia di viaggi in stabilimenti termali in Europa. A suo avviso, nei limiti in cui il marchio SPA gode di una larga notorietà
         nel Benelux, il pubblico di tale regione stabilirà immediatamente un nesso tra SPA‑FINDERS e le acque minerali coperte dal
         marchio SPA nonché gli stabilimenti termali che utilizzano tale medesima acqua. Pertanto un’associazione siffatta tra il marchio
         SPA ed il marchio SPA‑FINDERS concernente servizi di agenzie di viaggio e stampati recherà pregiudizio al carattere distintivo
         del marchio anteriore grazie ad un effetto di diluizione.
      
      26     La ricorrente sostiene, in secondo luogo, che, associando i marchi SPA e SPA‑FINDERS, il pubblico penserà che sussista un
         nesso economico tra le imprese offerenti tali prodotti e servizi. Più precisamente, il pubblico potrà presupporre che i servizi
         di agenzia di viaggi SPA‑FINDERS vengano offerti dalla ricorrente o fruiscano di una licenza concessa da quest’ultima. Conseguentemente
         il marchio SPA‑FINDERS trarrebbe indebitamente vantaggio dalla notorietà del marchio SPA. La ricorrente poggia al riguardo
         sulla citata decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 12 dicembre 2003 (punto 28).
      
      27     La ricorrente si fonda anche sul nesso economico che il pubblico rischia di stabilire tra le imprese che offrono i prodotti
         SPA e SPA‑FINDERS per dimostrare il rischio di pregiudizio arrecato alla notorietà del marchio SPA. Il rischio di lesione
         sarebbe effettivo nei limiti in cui la Spa Monopole non potrebbe controllare la qualità dei prodotti e dei servizi venduti
         col marchio SPA‑FINDERS. A sostegno della sua argomentazione la ricorrente si riferisce di nuovo alla citata decisione della
         seconda commissione di ricorso dell’UAMI 12 dicembre 2003 (punto 28).
      
      28     L’UAMI considera che la ricorrente non ha fornito alcuna prova che permetta di applicare l’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94.
         L’UAMI insiste sul fatto che il termine «spa» è noto non soltanto in ragione delle acque minerali: esso richiama anche la
         città di Spa, il suo circuito di formula 1 e la sua campagna. Il termine «spa» è correntemente utilizzato anche per designare
         i materiali ed i trattamenti tramite le acque (idroterapia, saune, ecc.). L’UAMI aggiunge che il consumatore associerà il
         marchio SPA‑FINDERS alla ricerca di siti che presentano caratteristiche connesse alle spa (idroterapia, bagni turchi, saune,
         ecc.). Così non c’è nulla di sospetto, secondo l’UAMI, nell’utilizzare il termine «spa» nel suo senso descrittivo e generico
         dato che tale utilizzazione non fa riferimento direttamente o indirettamente alle acque minerali.
      
       Giudizio del Tribunale
      29     Ai sensi dell’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94, «in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore ai
         sensi del paragrafo 2, la registrazione del marchio depositato è altresì esclusa se il marchio è identico o simile al marchio
         anteriore o se ne viene richiesta la registrazione per prodotti o servizi non simili a quelli per i quali è registrato il
         marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio comunitario anteriore, quest’ultimo sia il marchio che gode di notorietà
         nella Comunità o, nel caso di un marchio nazionale anteriore, quest’ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello Stato
         membro in questione e l’uso senza giusto motivo del marchio richiesto possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo
         o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi».
      
      30     Al fine di verificare se la commissione di ricorso abbia violato tale disposizione, occorre valutare se siano soddisfatte
         nel caso di specie le condizioni necessarie alla sua applicazione. Il Tribunale rileva in proposito che i marchi anteriori
         su cui si fonda l’opposizione sono marchi registrati nel Benelux ed un marchio nazionale. Va pertanto accertato, in primo
         luogo, se il marchio per cui viene chiesta la registrazione sia identico a tali marchi anteriori o presenti una somiglianza
         con questi ultimi; in secondo luogo, se gli stessi godano di una notorietà nel Benelux o nello Stato membro interessato; e,
         in terzo luogo, se l’uso senza giusto motivo del marchio richiesto trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo
         o dalla notorietà dei marchi anteriori o recherebbe pregiudizio agli stessi. Poiché tali condizioni sono cumulative, l’assenza
         di una di esse è sufficiente a rendere inapplicabile il disposto dell’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94.
      
      31     Inoltre il Tribunale constata, com’è stato confermato all’udienza, che la domanda di opposizione presentata dalla ricorrente
         non riguardava il marchio LES THERMES DE SPA, registrato nel Benelux col n. 466 130 ed invocato per la prima volta dinanzi
         al Tribunale. Ora, per giurisprudenza costante, fatti che sono invocati dinanzi al Tribunale senza averne precedentemente
         investito gli organi dell’UAMI possono influire sulla legittimità di una decisione solo qualora l’UAMI avrebbe dovuto prenderli
         in considerazione d’ufficio. Risulta in proposito dall’art. 74, n. 1, in fine, del regolamento n. 40/94, ai sensi del quale,
         in un procedimento concernente i motivi relativi all’esclusione dalla registrazione, l’esame dell’Ufficio si limita agli argomenti
         addotti e alle richieste presentate dalle parti, che l’UAMI non è tenuto a prendere in considerazione, d’ufficio, fatti che
         le parti non hanno invocato. Tali fatti non possono quindi rimettere in questione la legittimità di una decisione della commissione
         di ricorso [sentenza del Tribunale 13 luglio 2004, causa T‑115/03, Samar/OHMI – Grotto (GAS STATION), Racc. pag. II‑2939,
         punto 13].
      
      32     Occorre quindi respingere gli argomenti della ricorrente nei limiti in cui riguardano la registrazione nel Benelux con il
         n. 466 130 del marchio LES THERMES DE SPA e limitare l’esame ai marchi SPA, registrati con i nn. 389 230, 372 307, 54 721,
         ed al marchio LES THERMES DE SPA, registrato con il n. 501 661.
      
       Sulla somiglianza o l’identità dei marchi in questione
      33     Il Tribunale constata anzitutto che le parti concordano fondatamente nel riconoscere la somiglianza dei marchi in questione.
         L’esito dei ricorsi dipende quindi dalle altre due condizioni poste dall’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 (v. punto 30
         supra).
      
       Sulla notorietà dei marchi anteriori
      34     Il Tribunale rileva poi che, secondo la giurisprudenza, per soddisfare la condizione relativa alla notorietà, un marchio nazionale
         anteriore dev’essere conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi da esso contraddistinti
         [sentenza della Corte 14 settembre 1999, causa C‑375/97, General Motors, Racc. pag. I‑5421, punto 31, e sentenza del Tribunale
         13 dicembre 2004, causa T‑8/03, El Corte Inglés/UAMI – Pucci (EMILIO PUCCI), Racc. pag. II‑4297, punto 67].
      
      35     Nel caso di specie è pacifico che la notorietà del marchio SPA, registrato nel Benelux con il n. 389 230, è provata, per prodotti
         rientranti nella classe 32, sul territorio medesimo.
      
      36     Viceversa la ricorrente non ha avanzato alcun argomento che permetta di concludere nel senso che sussiste la notorietà, sul
         territorio del Benelux, del marchio SPA registrato nel Benelux con il n. 372 307, per prodotti rientranti nella classe 3.
      
      37     Inoltre il Tribunale rileva che non è provata la notorietà, sul territorio tedesco, del marchio SPA, registrato in Germania
         con il n. 54 721, per prodotti e servizi rientranti nelle classi 3 e 42. Al riguardo la decisione impugnata ha espressamente
         constatato l’assenza di qualsiasi prova avanzata dalla ricorrente che permetta di provare la notorietà di tale marchio in
         codesto territorio. Orbene, la ricorrente non ha fornito al Tribunale alcun elemento che permetta di mettere in discussione
         la valutazione della commissione di ricorso. In effetti, il fatto che bottiglie di acqua minerale di SPA siano vendute in
         Germania non prova, da solo, l’esistenza della notorietà del marchio SPA per i prodotti in questione rientranti nelle classi 3
         e 42.
      
      38     Infine, il Tribunale constata che nessun elemento permette di concludere per l’esistenza della notorietà del marchio LES THERMES
         DE SPA, registrato nel Benelux con il n. 501 661, per prodotti rientranti nella classe 3. La ricorrente ha avanzato in proposito
         soltanto elementi concernenti la notorietà del marchio LES THERMES DE SPA per prodotti e servizi rientranti nella classe 42,
         in ragione dello sfruttamento di stabilimenti termali.
      
      39     Conseguentemente, ai fini dell’applicazione nel caso di specie dell’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94, il Tribunale prenderà
         unicamente in considerazione, sul territorio del Benelux, il marchio SPA registrato con il n. 389 230 e relativo a prodotti
         della classe 32. Occorre pertanto verificare se l’uso senza giusto motivo del marchio SPA‑FINDERS trarrebbe indebitamente
         vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio SPA registrato nel Benelux con il n. 389 230 e relativo a
         prodotti rientranti nella classe 32 o se recherebbe pregiudizio agli stessi.
      
       Sul vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore e sul pregiudizio che
         sarebbe arrecato agli stessi
      
      40     Il Tribunale rileva preliminarmente che lo scopo dell’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 non è di impedire la registrazione
         di qualsiasi marchio identico ad un marchio notorio o che presenta una somiglianza con quest’ultimo. Obiettivo di tale disposizione
         è, segnatamente, di permettere al titolare di un marchio nazionale anteriore notorio di opporsi alla registrazione di marchi
         idonei a recare pregiudizio alla notorietà o al carattere distintivo del marchio anteriore o a trarre indebitamente vantaggio
         da tali notorietà o carattere distintivo. Va al riguardo precisato che il titolare del marchio anteriore non è tenuto a dimostrare
         l’esistenza di una lesione effettiva e attuale del suo marchio. Egli deve tuttavia addurre elementi che permettono di concludere
         prima facie nel senso di un rischio futuro non ipotetico di indebito vantaggio o di pregiudizio.
      
      41     Il Tribunale rileva inoltre che l’esistenza di un nesso tra il marchio richiesto ed il marchio anteriore è una condizione
         essenziale per applicare l’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94. In effetti, le lesioni prese in considerazione da tale
         disposizione, qualora si verifichino, sono la conseguenza di un certo grado di somiglianza tra il marchio richiesto ed il
         marchio anteriore a causa dalla quale il pubblico interessato effettua un collegamento tra i due, vale a dire stabilisce un
         nesso tra gli stessi. L’esistenza di un tale nesso dev’essere oggetto di valutazione globale, in considerazione di tutti i
         fattori pertinenti del caso di specie (v., per analogia, sentenza Adidas, punti 29 e 30). A tal riguardo, più il carattere
         distintivo e la notorietà del marchio anteriore saranno rilevanti, più sarà facilmente ammessa l’esistenza di un pregiudizio
         (sentenza General Motors, cit., punto 30).
      
      42     Alla luce delle considerazioni precedenti il Tribunale deve controllare se il marchio SPA‑FINDERS possa trarre indebitamente
         vantaggio dalla notorietà del marchio SPA o recare pregiudizio allo stesso.
      
      –       Sul pregiudizio arrecato al carattere distintivo del marchio anteriore
      43     Tale pregiudizio si realizza dal momento in cui il marchio anteriore non risulta più in grado di suscitare un’immediata associazione
         con i beni per i quali è stato registrato ed utilizzato (v., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Jacobs relative
         alla sentenza Adidas, Racc. pag. I‑12540, punto 37).
      
      44     Nel caso di specie il Tribunale constata che la ricorrente non avanza alcun elemento idoneo a concludere per l’esistenza di
         un rischio di pregiudizio arrecato al carattere distintivo del marchio SPA attraverso l’uso del marchio SPA‑FINDERS. In effetti,
         la ricorrente insiste sull’asserito nesso immediato che il pubblico stabilirà tra il marchio SPA ed il marchio SPA‑FINDERS.
         Essa inferisce da tale nesso l’esistenza di una lesione del carattere distintivo. Il Tribunale rileva peraltro che, poiché
         il termine «spa» è frequentemente utilizzato per designare, ad esempio, la città belga di Spa ed il circuito automobilistico
         belga di Spa‑Francorchamps o, in maniera generale, spazi dedicati all’idroterapia quali bagni turchi o saune, il rischio di
         pregiudizio al carattere distintivo del marchio SPA appare limitato.
      
      45     La ricorrente non ha quindi dimostrato che l’utilizzazione del marchio SPA‑FINDERS può recare pregiudizio al carattere distintivo
         del marchio SPA.
      
      –       Sul pregiudizio arrecato alla notorietà del marchio anteriore
      46     Tale pregiudizio si realizza quando i prodotti per i quali il segno richiesto è utilizzato influiscono sulla percezione del
         pubblico in modo tale che il potere di attrazione del marchio ne risulta compromesso (v., in tal senso, conclusioni dell’avvocato
         generale Jacobs relative alla sentenza Adidas, cit., punto 38).
      
      47     Nel caso di specie la ricorrente non ha fornito, nel corso del procedimento dinanzi agli organi dell’UAMI o anche dinanzi
         al Tribunale, alcuna prova idonea a stabilire che la registrazione del marchio SPA‑FINDERS rischierebbe di ledere la notorietà
         del marchio SPA.
      
      48     In proposito, come fondatamente rileva l’UAMI, non sussiste alcun antagonismo tra i prodotti ed i servizi coperti dai marchi
         SPA e SPA‑FINDERS che possa arrecare pregiudizio alla notorietà delle acque minerali SPA. Il Tribunale rileva parimenti come
         sia poco probabile che il marchio SPA‑FINDERS appanni l’immagine del marchio SPA.
      
      49     L’argomento della ricorrente dedotto dalla citata decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 12 dicembre 2003
         non contraddice tale conclusione nei limiti in cui, in tale decisione, la commissione di ricorso dell’UAMI ha considerato,
         al punto 28, che vi era un rischio di lesione della notorietà e di indebito vantaggio connesso a quest’ultima in ragione della
         prossimità tra i prodotti interessati. Tuttavia, nella fattispecie, i marchi SPA e SPA‑FINDERS designano prodotti molto diversi
         consistenti, da un lato, in acque minerali e, dall’altro, in stampati e servizi di agenzia di viaggio. Il Tribunale considera
         che è quindi poco probabile che i prodotti e servizi coperti dal marchio SPA‑FINDERS, pur rivelandosi di minore qualità, diminuiscano
         il potere di attrazione del marchio SPA.
      
      50     La ricorrente non ha pertanto dimostrato che l’utilizzazione del marchio SPA‑FINDERS possa recare pregiudizio alla notorietà
         del marchio SPA.
      
      –       Sul vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore
      51     Il vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo del marchio anteriore o dalla sua notorietà deve, per contro, essere
         inteso nel senso che esso abbraccia i «casi in cui si sfrutta chiaramente un marchio famoso infilandosi nella sua scia o si
         tenta di approfittare della sua notorietà» (v., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Jacobs relative alla sentenza
         Adidas, cit., punto 39).
      
      52     Nel caso di specie il Tribunale constata come nessun elemento provi che il marchio SPA‑FINDERS permetterebbe al suo titolare
         di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio SPA. In effetti, nessuna prova ha
         corroborato un qualsiasi rischio di sfruttamento parassitario del marchio SPA o di un tentativo di trarre profitto dalla sua
         notorietà.
      
      53     Non è dunque provato che il marchio richiesto possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà
         del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi. Di conseguenza non occorre che il Tribunale si pronunci sull’esistenza
         di un rischio di uso senza giusto motivo del marchio richiesto.
      
      54     Non essendo soddisfatta una delle condizioni necessarie all’applicazione del disposto dell’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94,
         il motivo desunto dalla violazione di tale disposizione non è fondato. Il ricorso dev’essere quindi respinto.
      
       Sulle spese
      55     Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne
         è stata fatta domanda. La ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese, conformemente alla domanda dell’UAMI.
      
      Per questi motivi,
      IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
      dichiara e statuisce:
      1)      Il ricorso è respinto.
      2)      La ricorrente è condannata alle spese.
      
      
               Pirrung 
            
            
               Forwood 
            
            
               Papasavvas
            
         
      Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 25 maggio 2005.
      
      
               Il cancelliere 
            
             
            
                     Il presidente
            
         
               H. Jung
            
             
            
                     J. Pirrung
            
         * Lingua processuale: l’inglese.