CELEX: 62006CC0175
Language: lt
Date: 2007-07-18 00:00:00
Title: Generalinės advokatės Kokott išvada, pateikta 2007 m. liepos 18 d. # Alessandro Tedesco prieš Tomasoni Fittings Srl ir RWO Marine Equipment Ltd. # Prašymas priimti prejudicinį sprendimą: Tribunale civile di Genova - Italija. # Išbraukimas. # Byla C-175/06.

GENERALINĖS ADVOKATĖS 
      JULIANE KOKOTT IŠVADA,
      pateikta 2007 m. liepos 18 d.(1)
      
      Byla C‑175/06
      Alessandro Tedesco
      prieš
      Tomasoni Fittings Srl
      ir
      RWO Marine Equipment Ltd
      (Tribunale Civile di Genova pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą)
      
      „Valstybių narių teismų tarpusavio bendradarbiavimas renkant įrodymus – Reglamentas (EB) Nr. 1206/2001 – Direktyva 2004/48/EB – Hagos konvencija dėl įrodymų paėmimo – Įrodymų išsaugojimo procedūra pažeidus intelektinės nuosavybės teises“I –    Įžanga
      1.        Italijos teisė numato veiksmingą intelektinės nuosavybės teisių pažeidimą pagrindžiančių įrodymų išsaugojimo ir surinkimo
         būdą. Saugomos teisės turėtojo prašymu jurisdikciją turintis teismas gali – taip pat ir prieš pareiškiant ieškinį pagrindinėje
         byloje ir neišklausęs kitos šalies argumentų – nurodyti pateikti su tariamu pažeidimu susijusio objekto „aprašymą“ (descrizione). Aprašymą atlieka antstolis, kuriam prireikus padeda ekspertas; jis apžiūri objektą, jį aprašo ir turi teisę paimti su juo
         susijusius dokumentus bei pavyzdžius.
      
      2.        Tribunale Civile di Genova su teisinės pagalbos prašymu kreipėsi į kompetentingą teisminę Jungtinės Karalystės instituciją, kad ši surinktų Jungtinės
         Karalystės teritorijoje esančius įrodymus. Tačiau teismas atsisakė vykdyti šį prašymą teigdamas, kad tokios priemonės neatitinka
         jo praktikos.
      
      3.        Todėl Tribunale šiuo prašymu priimti prejudicinį sprendimą nori išsiaiškinti, ar tokia priemonė, kokia yra aprašymas pagal Italijos teisę,
         laikytina įrodymų rinkimu, dėl kurio vienos valstybės narės teismas, remdamasis 2001 m. gegužės 28 d. Tarybos reglamentu (EB)
         Nr. 1206/2001 dėl valstybių narių teismų tarpusavio bendradarbiavimo renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose(2), galėtų kreiptis į kitos valstybės narės teismą.
      
      4.        Kaip matyti iš valstybių narių pateiktų pozicijų, nacionalinėse teisės sistemose vyrauja skirtingi požiūriai į tai, kokie
         reikalavimai turi būti taikomi įrodymų rinkimui ir kokį vaidmenį šioje srityje atlieka teismai. Tai taip pat lemia skirtingas
         išvadas dėl Reglamento Nr. 1206/2001, kurį Teisingumo Teismas pirmą kartą turės aiškinti nagrinėjamoje byloje, taikymo srities.
         
      
      II – Teisinis pagrindas
      A –    Tarptautinės konvencijos
      5.        1970 m. kovo 18 d. Hagos konvencija dėl įrodymų civilinėse arba komercinėse bylose paėmimo užsienyje (toliau – HK) galioja
         tik vienuolikoje Europos Sąjungos valstybių narių, tarp jų ir Italijoje bei Jungtinėje Karalystėje(3). HK 1 straipsnyje numatyta: 
      
      „1. Susitariančiosios valstybės teisminė institucija, vadovaudamasi tos valstybės teisės normomis, gali teisinės pagalbos
         prašymu prašyti kompetentingos kitos susitariančiosios valstybės įstaigos paimti įrodymus arba atlikti kokį nors kitą teisinį
         veiksmą civilinėse arba komercinėse bylose.
      
      2. Negali būti prašoma įrodymų, kurių neketinama panaudoti teismo procese, kuris jau pradėtas ar numatomas.
      3. Terminas „kitas procesinis veiksmas” neapima teismo dokumentų įteikimo ar proceso dėl teismo sprendimų ar nutarčių vykdymo
         pradėjimo, arba sprendimų dėl laikinųjų arba apsaugos priemonių.“
      
      6.        Sutarties dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (toliau – TRIPS sutartis)(4), 50 straipsnyje numatoma tokia laikinųjų priemonių, pažeidus intelektinės nuosavybės teises, taikymo tvarka:
      
      „1. Teismai turi teisę įpareigoti imtis neatidėliotinų bei efektyvių laikinųjų priemonių:
      a)       neleisti įvykti nė vienos intelektinės nuosavybės teisės pažeidimui ir ypač neleisti patekti į savo jurisdikcijoje esančius
         prekybos kanalus prekėms, įskaitant importuojamas prekes tuoj po muitinės dokumentų sutvarkymo;
      
      b)       išsaugoti reikalingus, su įtariamu pažeidimu susijusius įrodymus.
      2. Teismai turi teisę, esant reikalui, leisti imtis laikinųjų priemonių inaudita altera parte, ypač kai bet koks tokių priemonių įvedimo delsimas gali sukelti nepataisomą žalą teisės turėtojui arba kai yra įrodoma rizika,
         kad gali būti sunaikinti įrodymai.
      
      <...>“
      B –    Bendrijos teisė
      7.        Reglamento Nr. 1206/2001(5) taikymo sritis, kurioje jis pagal 21 straipsnį turi viršenybę prieš Hagos konvenciją dėl įrodymų civilinėse arba komercinėse
         bylose paėmimo užsienyje, apibrėžta 1 straipsnyje:
      
      „1. Šis reglamentas taikomas civilinėms ar komercinėms byloms, kai valstybės narės teismas pagal tos valstybės teisės nuostatas
         prašo:
      
      a)      kitos valstybės narės kompetentingo teismo surinkti įrodymus; arba 
      b)      tiesiogiai surinkti įrodymus kitoje valstybėje narėje. 
      2. Prašymas negali būti rengiamas siekiant gauti įrodymų, kurie nėra skirti naudoti jau prasidėjusiame ar numatomame teismo
         procese. 
      
      <...>“
      8.        Antrajame šio reglamento skyriuje reglamentuojamas prašymų perdavimas ir vykdymas. Šiame skyriuje numatytos tokios reikšmingos
         nuostatos:
      
      „4 straipsnis
      Prašymo forma ir turinys 
      
      1. Prašymas parengiamas naudojant priedo A formą arba kai kuriais atvejais I formą. Jame pateikiama ši informacija:
      a)      prašantysis teismas, o kai kuriais atvejais ir prašomasis teismas; 
      b)      proceso šalių ir jų atstovų, jeigu jie yra, vardai, pavardės ir adresai; 
      c)      bylos pobūdis ir esmė bei trumpas bylos aplinkybių išdėstymas; 
      d)      aprašymas, kaip bus renkami įrodymai; 
      e)      jeigu prašymas susijęs su asmens apklausa: 
      –      apklaustino (-ų) asmens (-ų) vardas (-ai), pavardė (-ės) ir adresas (-ai),
      –      klausimai, kurie turi būti pateikti apklaustinam (-iems) asmeniui (-ims), arba bylos aplinkybių, dėl kurių jis (jie) bus apklausiamas
         (-i), išdėstymas,
      
      –      kai kuriais atvejais teisės atsisakyti liudyti pagal prašančiojo teismo valstybės narės teisę nurodymas,
      –      bet kuris reikalavimas, kad apklausa turi būti atlikta davus priesaiką arba vietoj jos patvirtinimą, ir bet kuri naudotina
         speciali forma,
      
      –      kai kuriais atvejais bet kuri kita informacija, kurią prašantysis teismas mano esant būtina;
      f)      kai prašymas teikiamas dėl bet kurios kitos įrodymų rinkimo formos, tikrintini dokumentai ar kiti daiktai;
      g)      kai kuriais atvejais bet kuris prašymas pagal šio reglamento 10 straipsnio 3 ir 4 dalis, 11 ir 12 straipsnius bei visa kita
         informacija, būtina jiems taikyti.
      
      <…>
      7 straipsnis
      Prašymo gavimas 
      
      1. Gavęs prašymą, kompetentingas prašomasis teismas per septynias dienas nuo jo gavimo išsiunčia prašančiajam teismui patvirtinimą
         dėl gavimo, parengtą priede nurodyta B forma. Jeigu prašymas neatitinka šio reglamento 5 ir 6 straipsniuose nustatytų sąlygų,
         prašomasis teismas gavimo patvirtinime apie tai įrašo pastabą.
      
      2. Jeigu prašymo, parengto priede nurodyta A forma, kuris atitinka šio reglamento 5 straipsnyje nustatytas sąlygas, vykdymas
         nepriklauso teismo, kuriam jis buvo perduotas, jurisdikcijai, pastarasis prašymą nusiunčia savo valstybės narės kompetentingam
         teismui ir apie tai priede nurodyta A forma praneša prašančiajam teismui.
      
      <...>
      10 straipsnis
      Bendrosios nuostatos dėl prašymo vykdymo 
      <...>
      2. Prašomasis teismas prašymą vykdo pagal savo valstybės narės teisę. 
      3. Prašantysis teismas gali reikalauti, kad prašymas būtų vykdomas specialia tvarka, numatyta jo valstybės narės teisėje,
         naudodamas priede nurodytą A formą. Prašomasis teismas laikosi tokio reikalavimo, nebent ši tvarka nesuderinama su prašomojo
         teismo valstybės narės teise arba dėl didelių praktinių sunkumų. Jeigu prašomasis teismas nesilaiko šio reikalavimo dėl vienos
         iš šių priežasčių, jis informuoja prašantįjį teismą naudodamas priede nurodytą E formą. 
      
      <...>
      13 straipsnis
      Prievartos priemonės 
      
      Prireikus prašomasis teismas, vykdydamas prašymą, taiko atitinkamas prievartos priemones tokiais atvejais ir tokiu mastu,
         kaip numatyta prašomojo teismo valstybės narės teisėje, kai prašymą, parengtą tuo pačiu tikslu, vykdo jo nacionalinės institucijos
         arba viena iš suinteresuotųjų šalių. 
      
      14 straipsnis
      Atsisakymas vykdyti 
      <...>
      2. Be šio straipsnio 1 dalyje minėtų priežasčių, prašymą galima atsisakyti vykdyti tik tuo atveju, jeigu: 
      a)      prašymas nepriklauso šio reglamento taikymo sričiai, kuri nurodyta šio reglamento 1 straipsnyje; arba
      b)      prašymo vykdymas pagal prašančiojo teismo valstybės narės teisę nepriklauso teisėjų funkcijoms; arba
      <...>
      3. Prašomasis teismas negali atsisakyti vykdyti prašymo tik dėl to, kad pagal jo valstybės narės teisę tos valstybės narės
         teismas turi išimtinę jurisdikciją ieškinio dalykui arba tos valstybės narės teisė nepripažintų teisės pareikšti dėl to ieškinį.
      
      <...>“
      9.        Toliau reikia paminėti 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/48/EB dėl intelektinės nuosavybės
         teisių gynimo(6) (toliau – Direktyva 2004/48). Šios direktyvos, kurią valstybės narės turėjo įgyvendinti iki 2006 m. balandžio 29 d.(7), antrajame skyriuje numatomos su intelektinės nuosavybės teisių gynimu susijusios procedūros ir šių teisių gynimo būdai.
         Direktyvos 7 straipsnis nustato:
      
      „1. Valstybės narės užtikrina, kad net prieš pradedant procesą dėl bylos esmės, kompetentingos teismo institucijos šalies,
         pateikusios pagrįstai turimus įrodymus paremti pretenzijas, kad yra pažeistos ar gali būti pažeistos intelektinės nuosavybės
         teisės, prašymu galėtų reikalauti tinkamų veiksmingų laikinųjų priemonių užtikrinti su įtariamu pažeidimu susijusius įrodymus,
         atsižvelgiant į slaptą informaciją. Tokios priemonės gali būti teises pažeidžiančių prekių išsamus aprašymas, imant ar neimant
         pavyzdžius, arba tokių prekių ir atitinkamais atvejais medžiagų ir priemonių, kurios yra naudojamos tokių prekių gamybai ir
         (arba) platinimui, ir su jomis susijusių dokumentų poėmis. Tokios priemonės taikomos, jei reikia, neišklausius kitos šalies,
         visų pirma tuomet, kai delsimas galėtų padaryti esminę nepataisomą žalą teisių turėtojui arba kai yra akivaizdi grėsmė, kad
         įrodymai gali būti sunaikinti.
      
      Kai taikomos priemonės užtikrinti įrodymus, neišklausius kitos šalies, suinteresuotosioms šalims apie tai pranešama be delsimo
         ne vėliau kaip tuoj pat pritaikius priemones. Priemonės peržiūrėjimas, įskaitant teisę būti išklausytam, taikomas suinteresuotųjų
         šalių dėl priemonės prašymu, siekiant per pagrįstą laikotarpį po pranešimo apie priemones nuspręsti, ar priemonės turėtų būti
         pakeistos, atšauktos, ar patvirtintos.
      
      <...>“
      C –    Nacionalinė teisė
      10.      Italijos pramoninės ir intelektinės nuosavybės kodeksas (Codice della Proprietà Industriale) (toliau – CPI)(8), be kita ko, reglamentuoja teisminę intelektinės nuosavybės apsaugą. CPI 128 straipsnyje nustatyta, jog saugomos teisės turėtojas
         gali reikalauti jo teisę pažeidžiančio objekto aprašymo (descrizione). Aprašymas apima tariamo pažeidimo ir jo masto įrodymus. Pagrindinę bylą nagrinėjantis teisėjas neskundžiama nutartimi sprendžia
         dėl aprašymo skyrimo. Jis nustato konfidencialios informacijos apsaugos priemones ir gali sankcionuoti pavyzdžių poėmį. Kita
         šalis gali būti neapklausiama, jei tai kelia pavojų nurodymo įvykdymui. Jeigu prašymas dėl aprašymo pateikiamas prieš pareiškiant
         ieškinį pagrindinėje byloje, teismas nustato ne ilgesnį kaip 30 dienų terminą ieškiniui pareikšti.
      
      11.      Be to, pagal CPI 129 straipsnį saugomos teisės turėtojas gali kreiptis dėl jo teisę pažeidžiančių prekių sulaikymo.
      
      12.      CPI 130 straipsnyje, be kita ko, numatyta, jog aprašymą bei poėmį vykdo teismo antstolis, prireikus padedamas eksperto, pasitelkdamas
         techninius prietaisus, kaip antai fotoaparatą ir kitas pagalbines priemones. Pareiškėjui, jo atstovui ar technikos specialistui
         gali būti suteikta teisė dalyvauti atliekant minėtus veiksmus.
      
      III – Faktinės bylos aplinkybės ir prejudiciniai klausimai  
      13.      2005 m. kovo 21 d. A. Tedesco Tribunale Civile di Genova pateikė prašymą pagal CPI 128 ir 130 straipsnius aprašyti bendroves Tomasoni Fittings srl (toliau – Tomasoni), įsteigtą Genujoje, ir RWO (Marine Equipment) Ltd (toliau – RWO), įsteigtą Esekse, Jungtinėje Karalystėje. 
      
      14.      A. Tedesco teigė, kad jis yra diržų sistemos išradėjas ir kad jis šį išradimą užpatentavo. Bendrovė RWO, kuri Italijoje veikia per platintoją Tomasoni, išleido į prekybą identiškomis techninėmis savybėmis pasižyminčius diržus, dėl kurių paraiška patentui gauti buvo pateikta
         vėliau nei dėl ieškovo produkto.
      
      15.      2005 m. gegužės 5 d. Tribunale Civile di Genova, neišklausęs kitų šalių argumentų, nurodė atlikti tariamai neteisėto produkto aprašymą. Pirmiausia aprašymas buvo atliktas
         Italijoje, bendrovėje Tomasoni. 2005 m. liepos 20 d. teismas, remdamasis Reglamentu Nr. 1206/2001, pateikė prašymą Senior Master of the Queen's Bench Division of the Supreme Court of England and Wales. Prašomasis teismas turėjo atlikti atitinkamą bendrovės RWO produkto aprašymą pagal Italijos teisę šios bendrovės verslo patalpose.
      
      16.      Aprašymas turėjo būti susijęs ir su kitais skundžiamų veiksmų įrodymais, „įskaitant, bet neapsiribojant“ sąskaitas, važtaraščius,
         užsakymus, komercinius pasiūlymus, reklaminę medžiagą, kompiuterio archyvuose saugomus duomenis ir muitinės dokumentus. Be
         to, Tribunale leido naudotis visomis techninėmis priemonėmis, pakviesti ekspertą ir paimti produkto egzempliorių pavyzdžius. Šie veiksmai
         turėjo apsiriboti tik tuo, kas būtina tyrimui įvykdyti. Pareiškėjui, jo atstovui ar technikos specialistui nebuvo leista susipažinti
         su šiais dokumentais.  
      
      17.      Senior Master laisvos formos raštu atsisakė atlikti aprašymą, savo sprendimą grįsdamas tuo, jog objektų ir dokumentų tyrimas bei poėmis
         neatitinka Senior Master tarnautojų vykdomos praktikos, ir prašomi veiksmai negali būti įvykdyti naudojantis teisinės pagalbos procedūra.
      
      18.      2006 m. kovo 14 d. Nutartimi Tribunale Civile di Genova pateikė Teisingumo Teismui šiuos prejudicinius klausimus:  
      
      1.       Ar prašymas gauti aprašymą pagal Italijos pramoninės ir intelektinės nuosavybės kodekso 128 ir 130 straipsnius, remiantis
         šią bylą nagrinėjančio teismo nurodymais, yra vienas iš 2001 m. gegužės 28 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 1206/2001 (dėl valstybių
         narių teismų tarpusavio bendradarbiavimo renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose) numatytų „įrodymų rinkimo“ būdų,
         kuriais valstybės narės teisminės institucijos, vadovaudamosi minėtu reglamentu, prašo, kad kitos valstybės narės kompetentinga
         teisminė institucija gautų šį įrodymą?
      
      2.       Jei atsakymas į pirmąjį klausimą yra teigiamas, o prašymas gauti aprašymą neišsamus arba neatitinka reglamento 4 straipsnio
         sąlygų, ar prašomasis teismas privalo:
      
      –      išsiųsti patvirtinimą dėl gavimo pagal reglamento 7 straipsnio sąlygas, 
      –      pranešti, kuriuo aspektu prašymas yra neišsamus, kad teismas galėtų savo prašymą užbaigti ir (arba) pataisyti?
      19.      Procese Teisingumo Teisme savo rašytines ir žodines pastabas pateikė A. Tedesco, Italijos, Suomijos, Švedijos, Slovėnijos,
         Graikijos, Ispanijos vyriausybės, Airija, Jungtinės Karalystės vyriausybė ir Europos Bendrijų Komisija.
      
      
      IV – Vertinimas
      A –    Prašymo priimti prejudicinį sprendimą priimtinumas
      20.      Tribunale Civile di Genova pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą yra susijęs su Reglamento Nr. 1206/2001, priimto remiantis EB 61 straipsnio
         c punktu ir EB 67 straipsnio 1 dalimi, aiškinimo klausimais. Pagal EB 68 straipsnio 1 dalį EB sutarties ketvirtosios antraštinės
         dalies reguliuojamose srityse yra priimami tik tokių nacionalinių teismų prašymai priimti prejudicinį sprendimą, kurių sprendimai
         pagal nacionalinę teisę toliau teismine tvarka neskundžiami. Komisija ir Ispanijos vyriausybė abejoja, ar taip yra ir nagrinėjamu
         atveju.
      
      21.      Pagal teismo praktiką, susijusią su EB 234 straipsnio 3 dalimi, teismo priskyrimas paskutinei instancijai priklauso nuo konkrečios
         situacijos; tai reiškia, kad ir žemesniųjų instancijų teismai, kurių sprendimai konkrečiame procese yra neskundžiami, pagal
         EB 234 straipsnio 3 dalį laikomi paskutinės instancijos teismais(9). Nacionalinių teismų pareiga pateikti prašymą priimti prejudicinį sprendimą turi užtikrinti vienodą Bendrijos teisės aiškinimą
         bei taikymą, ypač užkirsti kelią tam, kad vienoje valstybėje narėje formuotųsi Bendrijos teisės nuostatoms prieštaraujanti
         teismų praktika(10). Tokia grėsmė egzistuotų ir tada, jei paskutinės instancijos teismai konkrečioje byloje, nesikreipdami į Teisingumo Teismą,
         galėtų patys išspręsti Bendrijos teisės požiūriu abejonių keliantį klausimą. 
      
      22.      Šie principai juo labiau taikytini kalbant apie EB 68 straipsnio 1 dalį, nes šioje byloje teisę pateikti prašymą priimti prejudicinį
         sprendimą apskritai turi tik paskutinės instancijos teismai. Tokio šios teisės kreiptis į paskutinės instancijos teismą ribojimo
         problematika pirmiausia pasireiškia Reglamento Nr. 1206/2001, reglamentuojančio teisinę pagalbą renkant įrodymus, kontekste,
         nes faktinių aplinkybių nustatymas paprastai yra žemesnės, o ne paskutinės instancijos teismų kompetencija. Tam, kad Teisingumo
         Teismas apskritai galėtų aiškinti Reglamentą Nr. 1206/2001, paskutinės instancijos teismo sąvoka EB 68 straipsnio 1 dalies
         prasme negali būti aiškinama per siaurai. Visų pirma negalima teigti, jog teisę pateikti prašymą priimti prejudicinį sprendimą
         turi tik aukščiausieji teismai.
      
      23.      Pagrindinėje byloje Tribunale Civile di Genova patenkino prašymą dėl aprašymo skyrimo. Šis procesas yra susijęs su įrodymų išsaugojimo ar surinkimo priemone, kuri skiriama
         neskundžiama teismo nutartimi(11).
      
      24.      Tačiau Komisija teigia, jog aprašymo skyrimo procedūra jau yra užbaigta, nes ją, nors ir iš dalies, įvykdė prašomasis teismas.
         Taigi Tribunale įstojo į pagrindinį procesą, kuris baigiasi apeliacine tvarka skundžiamu sprendimu.
      
      25.      Šiame kontekste reikia konstatuoti, jog pagal pateiktą prašymą iki šiol Jungtinėje Karalystėje nebuvo įvykdyta įrodymų rinkimo
         procedūra. Tačiau prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas ir toliau mano, jog tai būtina. Prieš pateikdamas
         Jungtinės Karalystės teismui naują prašymą (arba pirminį prašymą pakartotinai), jis nori išsiaiškinti, ar tokia priemonė,
         kokia yra aprašymas CPI 129 ir 130 straipsnių prasme, patenka į Reglamento Nr. 1206/2001 taikymo sritį.
      
      26.      Tačiau teismas netampa paskutinės instancijos teismu EB 68 straipsnio 1 dalies prasme vien dėl kiekvienos neskundžiama nutartimi
         paskirtos procesinės priemonės. Neskundžiamas tarpinis sprendimas labiau skirtas užbaigti savarankišką procesą arba atskirą
         proceso stadiją, o prejudicinis klausimas turi būti susijęs būtent su šiuo procesu ar proceso stadija.
      
      27.      Kaip matyti iš bylos medžiagos, neteisėto objekto aprašymas yra ypatingas procesas. Tai išplaukia jau vien iš to, jog prašymą
         dėl aprašymo galima pateikti prieš pareiškiant ieškinį pagrindinėje byloje(12). Įrodymų išsaugojimo ar surinkimo procesas baigiasi tik tada, kai iš tikrųjų atliekamas aprašymas arba kai aprašymą paskyręs
         teismas atsisako jį atlikti, pavyzdžiui, dėl to, kad tai neįmanoma.
      
      28.      Pirmasis prejudicinis klausimas pirmiausia turi atskleisti, ar aprašymas gali būti atliktas remiantis Reglamentu Nr. 1206/2001
         pateikiant prašymą kitos valstybės narės teismui surinkti įrodymus. Be to, šis klausimas yra glaudžiai susijęs su atskiru
         įrodymų išsaugojimo ar surinkimo atliekant aprašymą procesu. Kadangi šis procesas užbaigiamas neskundžiama nutartimi, Tribunale turi teisę pateikti Teisingumo Teismui prejudicinį klausimą pagal EB 68 straipsnio 1 dalį, siejant ją su EB 234 straipsniu.
         Todėl pirmasis prejudicinis klausimas yra priimtinas.
      
      29.      Tačiau antrasis prejudicinis klausimas, mano manymu, yra nepriimtinas.
      
      30.      Pagal nusistovėjusią Teisingumo Teismo praktiką Teisingumo Teismui ir nacionaliniam teismui bendradarbiaujant pagal EB 234 straipsnį
         tik bylą nagrinėjantis nacionalinio teismo teisėjas, kuriam tenka atsakomybė priimti teismo sprendimą, atsižvelgdamas į bylos
         ypatumus, gali įvertinti, ar būtina pateikti prašymą priimti prejudicinį sprendimą, kad galėtų priimti savo sprendimą, bei
         Teisingumo Teismui pateikiamų klausimų tinkamumą. Taigi kai prejudiciniai klausimai yra susiję su Bendrijos teisės aiškinimu,
         Teisingumo Teismas iš esmės turi priimti sprendimą(13).
      
      31.      Tačiau Teisingumo Teismas taip pat nurodė, kad išimtinėmis aplinkybėmis, siekdamas įvertinti, ar byla jam teisminga, jis gali
         nagrinėti sąlygas, kuriomis jam bylą perdavė nacionalinis teismas(14). Pagal nusistovėjusią Teisingumo Teismo praktiką atmesti nacionalinio teismo pateiktą prašymą priimti prejudicinį sprendimą
         galima tik tada, kai akivaizdu, kad prašymas išaiškinti Bendrijos teisę niekaip nesusijęs su pagrindinės bylos faktais ar
         dalyku, kai problema hipotetinė arba kai Teisingumo Teismas neturi faktinės ar teisinės informacijos, būtinos naudingai atsakyti
         į jam pateiktus klausimus(15).
      
      32.      Pateikdamas antrąjį prejudicinį klausimą, nacionalinis teismas nori išsiaiškinti, kokias pareigas įgyja prašomasis teismas, jei prašymas yra neišsamus arba neatitinka Nr. 1206/2001 4 straipsnio sąlygų, ir, pirmiausia, ar jis privalo reglamento
         7 straipsnyje numatytais terminais ir forma išsiųsti patvirtinimą dėl gavimo ir pranešti, kuriuo aspektu prašymas neišsamus.
      
      33.      Atsakymas į šį prejudicinį klausimą neturi jokios įtakos sprendimui, kurį įrodymų išsaugojimo procese priima prašymą priimti
         prejudicinį sprendimą pateikęs teismas. Jis susijęs tik su prašomojo teismo veiksmais. Jeigu kyla abejonių dėl šio teismo
         pareigų, prireikus jis pats turi kreiptis į Teisingumo Teismą dėl Reglamento Nr. 1206/2001 išaiškinimo.
      
      34.      Nepaisant to, jog antrasis prejudicinis klausimas nėra reikšmingas sprendžiant pagrindinę bylą, jis taip pat susijęs su hipotetine
         situacija. Viena vertus, bylos medžiagoje yra duomenų, jog prašomasis teismas, užpildęs B formą, laiku patvirtino prašymo
         gavimą(16). Nėra jokio pagrindo teigti, jog šis teismas naujo prašymo gavimą patvirtintų neteisingai. Kita vertus, neatrodo, jog ankstesnis
         ar būsimas prašymas buvo ar bus neišsamus, todėl reikėtų pareikalauti papildomos informacijos pagal C formą(17).
      
      B –    Dėl pirmojo prejudicinio klausimo
      35.      Pirmąjį prejudicinį klausimą reikia vertinti Senior Master atsisakymo vykdyti teisinės pagalbos prašymą kontekste. Iš trumpo prašomojo teismo atsakymo matyti, jog ši priemonė, jo manymu,
         nepatenka į reglamento taikymo sritį.
      
      36.      Be to, jo atsakymą būtų galima suprasti ir kaip rėmimąsi atsisakymo vykdyti prašymą pagrindu pagal Reglamento Nr. 1206/2001
         14 straipsnio 2 dalies b punktą. Remiantis šia nuostata, prašymo vykdymas gali būti atmestas, jei toks vykdymas pagal prašomojo
         teismo nacionalinę teisę nėra žinybingas teismams. Kadangi Tribunale Civile di Genova kreipėsi dėl prašymo įvykdymo ypatinga, Italijos teisėje numatyta forma (reglamento 10 straipsnio 3 dalis)(18), galėtų būti taikoma reglamento 10 straipsnio 3 dalies antrame sakinyje numatyta išlyga.
      
      37.      Tam, kad prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiam teismui būtų galima suteikti naudingą atsakymą į pirmąjį prejudicinį
         klausimą, reikia patikrinti, ar prašymas dėl patentines teises galbūt pažeidžiančio objekto aprašymo, įskaitant tyrimą, dokumentaciją
         ir (arba) su tuo susijusių ūkinės veiklos dokumentų, taip pat pavyzdžių paėmimą, patenka į Reglamento Nr. 1206/2001 taikymo
         sritį ir ar yra pagrindas šio prašymo nevykdyti vienu iš minėtų atsisakymo vykdyti prašymą pagrindų.
      
      1.      Reglamento Nr. 1206/2001 taikymo sritis
      38.      Pagal Reglamento Nr. 1206/2001 1 straipsnio 1 dalies a punktą šis reglamentas taikomas civilinėse ir komercinėse bylose, kai
         vienos valstybės narės teismas pagal savo nacionalinės teisės nuostatas prašo kitos valstybės narės kompetentingo teismo surinkti
         įrodymus. Iš šio straipsnio 2 dalies toliau išplaukia, jog įrodymai, dėl kurių teikiamas prašymas, turi būti skirti naudoti
         jau prasidėjusiame ar numatomame teismo procese.
      
      39.      Toliau norėčiau aptarti sąvokos „įrodymų rinkimas“ aiškinimą ir ypatingas aplinkybes bei teisines sąlygas, kurios yra reikšmingos
         teisminės apsaugos nuo intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo srityje. Taip pat kalbėsiu apie prieštaravimus dėl Reglamento
         Nr. 1206/2001 taikymo.
      
      a)      Sąvokos „įrodymų rinkimas“ aiškinimas
      40.      Bendrijos teisės aktų leidėjas neapibrėžė sąvokos „įrodymų rinkimas“, nurodytos Reglamento Nr. 1206/2001 1 straipsnio 1 dalies
         a punkte. 
      
      41.      Savo praktikoje, susijusioje su Briuselio konvencija(19), Teisingumo Teismas suformavo principą, kad Konvencijos sąvokos turi būti aiškinamos autonomiškai(20). Aiškindamas taikymo srities požiūriu reikšmingą civilinių ir komercinių bylų sąvoką Briuselio konvencijos 1 straipsnio prasme,
         Teisingumo Teismas pabrėžė, jog iš šios Konvencijos ir susitariančiosioms valstybėms, ir individams turėtų išplaukti kuo vienodesnės
         teisės ir pareigos. Todėl šiame straipsnyje vartojami terminai negali būti suprantami kaip paprasčiausios nuorodos į vienos
         ar kitos valstybės Konvencijos dalyvės vidaus teisę(21).
      
      42.      Tą patį galima pasakyti ir apie įrodymų rinkimo sąvoką, nuo kurios aiškinimo priklauso Reglamento Nr. 1206/2001 taikymo sritis.
         Todėl šios sąvokos reikšmė ir taikymo sritis turi būti nustatoma autonomiškai, atsižvelgiant į reglamente vartojamų žodžių
         prasmę , jo priėmimo aplinkybes, sistemą ir tikslą.
      
      43.      Kaip matyti iš antros konstatuojamosios dalies, Reglamentas Nr. 1206/2001 turi užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą, pagerinant
         ir ypač supaprastinant bei pagreitinant teismų tarpusavio bendradarbiavimą renkant įrodymus. Šio tikslo siekiama, kai Reglamente
         Nr. 1206/2001 numatytas supaprastintas teisinės pagalbos mechanizmas taikomas kuo didesniam skaičiui teisinio informacijos
         rinkimo priemonių. Todėl įrodymų rinkimo sąvoka neturėtų būti aiškinama siaurąja prasme.
      
      44.      Iš Reglamento Nr. 1206/2001 1 straipsnio 1 dalies ir 4 straipsnio 1 dalies e ir f punktų sąveikos pirmiausia išplaukia, kad
         prašymo surinkti įrodymus objektas nėra apibrėžtas siaurai(22). Akivaizdu, kad prašymas surinkti įrodymus negali apsiriboti vien liudytojų apklausa. Iš 4 straipsnio 1 dalies f punkto matyti,
         jog įrodymų rinkimas gali apimti ir dokumentus ar kitus objektus, kuriuos ekspertas gali apžiūrėti ar ištirti. Be to, galimybė
         įrodymais laikyti eksperto pateikiamą informaciją patvirtinama 18 straipsnio 2 dalies pirmąja įtrauka, kurioje reglamentuojamas
         su ekspertų dalyvavimu susijusių išlaidų padengimas. 
      
      45.      Tribunale Civile di Genova nutartyje dėl įrodymų išvardyti objektai, diržų sistemos egzemplioriai, taip pat pirkimo ir pardavimo sąskaitos, važtaraščiai,
         užsakymai, komerciniai pasiūlymai, reklaminė medžiaga, kompiuterio archyvuose saugomi duomenys ir su tuo susiję muitinės dokumentai
         laikytini rašytiniais dokumentais arba apžiūros objektais, kuriuos apžiūrėti gali pats teismas arba kurių įvertinimą gali
         atlikti pakviestas ekspertas. Todėl nutartyje dėl įrodymų išvardytų objektų atžvilgiu iš principo gali būti vykdoma įrodymų
         rinkimo procedūra Reglamento Nr. 1206/2001 prasme.
      
      b)      Dėl įrodymų išsaugojimo ir gavimo intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo atveju
      46.      Prašymą priimti prejudicinį sprendimą reikia vertinti atsižvelgiant į teisinės pagalbos prašymą vykdant specialų įrodymų išsaugojimo
         procesą intelektinės nuosavybės teisės pažeidimo atveju. Tokiuose procesuose ir tarptautiniu lygmeniu, ir Bendrijos teisėje
         egzistuoja specialios nuostatos, kuriomis remiantis atsižvelgiama į ypatingus teisinės apsaugos reikalavimus šioje situacijoje.
         Į šiuos reikalavimus reikia atsižvelgti plačiau aiškinant Reglamentą Nr. 1206/2001.
      
      47.      Renkant įrodymus paprastai reikalaujama, kad įrodinėjimo naštą turintis asmuo įvardytų įrodinėjąmą dalyką ir pačius įrodymus.
         Intelektinės nuosavybės teisės turėtojui, kuris sužino apie savo teisės pažeidimą, dažnai kyla sunkumų įvardyti šį pažeidimą
         patvirtinančius įrodymus ir prie jų prieiti, nes jais disponuoja pažeidėjas arba trečiasis asmuo. Be to, šiais atvejais dažnai
         reikia skubėti, kad būtų apriboti teisės pažeidimu sukeliami nuostoliai ir apsaugoti įrodymai, kol jie dar nesugadinti.
      
      48.      Veiksmingai intelektinės nuosavybės apsaugai TRIPS sutarties 50 straipsnis numato teismų teisę skirti greitas ir veiksmingas
         laikinąsias apsaugos priemones, kad, viena vertus, būtų užkirstas kelias neteisėtų prekių patekimui į prekybą ir, kita vertus,
         būtų išsaugoti tariamo teisės pažeidimo įrodymai.
      
      49.      Direktyvos 2004/48 7 straipsnis susijęs su šia TRIPS sutarties nuostata(23). Pagal šį straipsnį teismai turi „turėti galimybę paskirti greitas ir veiksmingas laikinąsias priemones, siekiant išsaugoti
         teisiškai reikšmingus galimo pažeidimo įrodymus“. Šios priemonės gali apimti „išsamų aprašymą su ar be pavyzdžių poėmio arba
         neteisėtų prekių bei prireikus šių prekių gamybai ir (arba) pardavimui būtinų įrankių bei prietaisų ir su jais susijusių dokumentų
         poėmį“. 
      
      50.      Šias direktyvos nuostatas Italijoje į nacionalinę teisę perkelia CPI 128 ir paskesni straipsniai. Kitose valstybėse narėse
         irgi egzistuoja panašios priemonės(24). Jungtinėje Karalystėje Civilinio proceso įstatymo (Civil Procedure Act) 7 sekcija, skaitoma kartu su 25.1 taisyklės 1 dalies h punktu, numato galimybę išduoti kratos orderį (search order). Šios nuostatos kodifikuoja teismų precedentuose išplėtotą Anton Piller Order(25) priemonę(26).
      
      51.      Aiškinant Reglamentą Nr. 1206/2001 turi būti atsižvelgiama į Direktyvos 2004/48 nuostatas ir tikslus, nepaisant to, jog, remiantis
         jos vienuolikta konstatuojamąja dalimi, ja nesiekiama suderinti teisminio bendradarbiavimo taisyklių(27). Kaip toliau teigiama minėtoje konstatuojamojoje dalyje, „jau egzistuoja Bendrijos priemonės, kurios bendrai reglamentuoja
         šiuos santykius; jie iš esmės galioja ir intelektinės nuosavybės atžvilgiu“.
      
      52.      Toks aiškinimas leidžia atverti kelią teisinei pagalbai pagal Reglamentą Nr. 1206/2001 Direktyvoje 2004/48 numatytame įrodymų
         išsaugojimo procese, kad būtų užtikrinta veiksminga intelektinės nuosavybės teisių apsauga ir tarpvalstybiškumu pasižyminčiais
         atvejais.
      
      c)      Prieštaravimai dėl Reglamento Nr. 1206/2001 taikymo
      53.      Nors didžioji dalis proceso dalyvių pritaria Reglamento Nr. 1206/2001 taikymui tokiu atveju, koks yra nagrinėjamoje byloje,
         Graikijos vyriausybė, Airija ir Jungtinės Karalystės vyriausybė tam prieštarauja, iš esmės remdamosios šiais argumentais:
      
      –        aprašymas yra susijęs su kratos ir poėmio priemonėmis (orders for search and seizure), kurių reglamentas neapima,
      
      –        reglamentas, kaip ir Hagos konvencija dėl įrodymų paėmimo, neapima išsaugojimo ir vykdymo priemonių (provisional and protective measures),
      
      –        dėl norimų išsaugojimo priemonių turėtų būti kreipiamasi į Jungtinės Karalystės teismą remiantis Reglamentu Nr. 44/2001.
      i)      Ar Reglamentas Nr. 1206/2001 taikomas kratos ir poėmio priemonių atžvilgiu?
      54.      Jungtinės Karalystės vyriausybė teigia, jog aprašymas apima kratą ir poėmį, kurie nepatenka į Reglamento Nr. 1206/2001 taikymo
         sritį. Įrodymų rinkimas turi būti atribojamas nuo tyrimo veiksmų, kurių imamasi prieš faktiškai renkant įrodymus. Be to, reglamentas
         nenumato jokių teisės normų, saugančių asmenų teises atliekant kratą ar poėmį.
      
      55.      Įrodymų rinkimas pasižymi jausminiu suvokimu ir įrodymo įvertinimu. Išklausomi liudytojų parodymai, perskaitomi dokumentai,
         patikrinami kiti objektai. Teisinė pagalba apima visus šiuos veiksmus, kaip nustatyta Reglamento Nr. 1206/2001 4 straipsnio
         1 dalies e ir f punktuose.
      
      56.      Tam, kad įrodymai būtų surinkti, teismas ar jo įgaliotasis asmuo, pavyzdžiui, ekspertas, o galbūt ir vienos iš šalių procesinis
         atstovas, turi įgyti prie jų priėjimą. Paskiriant aprašymą arba search order įrodymu disponuojantis asmuo yra įpareigojamas suteikti šį priėjimą. Taigi tokie nurodymai yra neatsiejamai susiję su įrodymu
         rinkimu. Tai pasakytina ir apie tokius atvejus, kai pats teismas objektų in situ neapžiūri, o paskiria kitą asmenį, kad jis aprašytų šiuos objektus arba paimtų pavyzdžius, ir kai dokumentai (fotokopijos,
         fotografijos, duomenų laikmenose išsaugoti duomenys ir pan.) ar pavyzdžiai teismui tiesiogiai pateikiami tik vėlesnėje proceso
         stadijoje.
      
      57.      Be to, įrodymų išsaugojimo priemonės užtikrina ir suinteresuotųjų asmenų teisių apsaugą. Atitinkami nurodymai dėl įrodymų
         teisinės pagalbos procese paprastai priimami pagal prašomojo teismo valstybės narės teisę (Reglamento Nr. 1206/2001 10 straipsnio
         2 dalis). Taip užtikrinama, kad būtų laikomasi įrodymų rinkimo vietoje galiojančių procesinių standartų. Šie standartai gina
         asmens, kurio nenaudai įrodymai renkami, teises, taip pat įrodymais disponuojančių trečiųjų asmenų teises.
      
      58.      Kai išimtiniu atveju įrodymai renkami pagal prašančiojo teismo valstybės narės teisę (Reglamento Nr. 1206/2001 10 straipsnio
         3 dalis), asmuo, kurio nenaudai įrodymai renkami, arba trečiasis asmuo įrodymų rinkimo vietoje susiduria su svetimos valstybės
         proceso teise. Vis dėlto ši teisė turi atitikti bendrai galiojančius principus, kaip antai teisingo proceso, gyvenamosios
         vietos ar nuosavybės apsaugos, kurie įtvirtinti Europos žmogaus teisių apsaugos konvencijoje (EŽTK).
      
      59.      Tačiau įrodymų išsaugojimo priemonės intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo atvejais buvo suderintos Direktyva 2004/48.
         Atsižvelgiant į tai, kad valstybės narės turi pareigą tinkamai perkelti direktyvos nuostatas į savo nacionalinę teisę, jų
         proceso teisė šiuo atveju viena nuo kitos gali skirtis tik tiek, kiek įgyvendinimo diskrecijos palieka pati direktyva. 
      
      60.      Jeigu, nepaisant visko, įrodymų rinkimas pagal kitos valstybės narės teisę būtų nesuderinamas su prašomojo teismo valstybės
         narės teise arba neįmanomas dėl didelių praktinių sunkumų, paskutine išeitimi lieka prašymo atmetimas (Reglamento Nr. 1206/2001
         10 straipsnio 3 dalies antras sakinys). Tačiau pirmiausia prašomasis teismas turi išbandyti švelnesnę priemonę – prašomą veiksmą
         atlikti kitu būdu tam, kad nebūtų pažeistos vidaus teisėje suteikiamos teisinės garantijos(28).
      
      61.      Galiausiai reikia nurodyti, kad anksčiau pateikti teiginiai yra susiję su atveju, kai įrodymu disponuojantis asmuo laisva
         valia bendradarbiauja renkant įrodymus. Prievartos priemonių renkant įrodymus imamasi tik tada, kai minėtas asmuo atsisako
         suteikti prie jų priėjimą. Šie intensyvesnio pobūdžio suinteresuotųjų asmenų teisių ribojimai, remiantis Reglamento Nr. 1206/2001
         13 straipsniu, nustatomi išimtinai pagal prašomojo teismo šalies teisę (lex fori).
      
      62.      Pritaikant šias išvadas nagrinėjamoje byloje, teigtina, jog Anglijos teismas iš esmės turėjo atlikti prašyme nurodytą aprašymą
         pagal CPI 128 ir 130 straipsnius, jeigu netaikomi jokie atsisakymo vykdyti prašymą pagrindai. Įrodymų rinkimas šiuo atveju
         pirmiausia pasireiškia diržų sistemos ir su ja susijusių dokumentų ir duomenų aprašymu. Jis taip pat gali apimti dokumentų
         ir apžiūros objektų poėmį, jeigu būtina, kad šie objektai būtų pateikti ekspertui arba tiesioginio įrodymų vertinimo tikslais
         – prašomajam ar prašančiajam teismui. Šiuo atveju reikia laikytis proporcingumo principo.
      
      63.      Be to, remiantis Direktyvos 2004/48 7 straipsniu, turi būti užtikrinama konfidencialios informacijos apsauga. Šios pareigos
         turi laikytis tiek prašomasis, tiek prašantysis teismai. Nepaisant to, jog Tribunale Civile di Genova leido pareiškėjui ir jo atstovams dalyvauti atliekant aprašymą, jis nesuteikė jiems teisės susipažinti su gautais dokumentais
         ir paprašė šiuos persiųsti užantspauduotame voke. Visai galimas daiktas, kad, pavyzdžiui, Tribunale konfidencialius komercinius dokumentus procese atskleistų tik tada, jei turimų duomenų pagrindu būtų įsitikinęs, jog buvo
         pažeistos patentinės teisės. Tik tokiu atveju kiltų būtinybė sužinoti įvykdytų prekybos sandorių apimtis, nustatant padarytos
         žalos mastą.
      
      64.      Jeigu RWO laisva valia objektų neperduoda, Reglamento Nr. 1206/2001 13 straipsnyje numatoma galimybė taikyti prievartos priemones.
         Jeigu Jungtinės Karalystės teisėje tai yra galima ir būtina siekiant surinkti įrodymus, galėtų būti, pavyzdžiui, areštuotas
         diržo sistemos pavyzdys.
      
      65.      Todėl teiginys, kad Tribunale Civile di Genova prašomos priemonės, kaip kratos ir poėmio priemonės, nepatenka į Reglamento Nr. 1206/2001 taikymo sritį, šia bendrąja prasme
         yra nepagrįstas.
      
      ii)    Pre-trial discovery draudimas
      
      66.      Jungtinės Karalystės vyriausybės nuogąstavimai dėl teisinės pagalbos sampratos išplėtimo įrodymų išsaugojimo priemonių procese
         yra akivaizdžiai susiję ir su Hagos konferencijoje kylančiomis diskusijomis dėl vadinamojo pre-trial discovery instituto traktavimo(29).
      
      67.      Pirmiausia reikia turėti omenyje, kad pagal Reglamento Nr. 1206/2001 1 straipsnio 2 dalį negali būti prašoma rinkti įrodymus,
         jeigu jie nėra skirti naudoti jau prasidėjusiame ar numatomame teismo procese. Kyla tam tikrų abejonių, ar prašymas visiškai atitinka šiuos reikalavimus, kai skiriamas kitų įrodymų (pavyzdžiui, sąskaitų,
         važtaraščių, užsakymų, komercinių pasiūlymų, reklaminės medžiagos, kompiuterių archyvuose saugomų duomenų, muitinės dokumentų)
         aprašymas.
      
      68.      Priešingai nei numatyta Hagos konvencijoje dėl įrodymų paėmimo (HK 23 straipsnis), Reglamente Nr. 1206/2001 nėra įtvirtinta
         jokių aiškių išlygų pre-trial discovery atžvilgiu. Tačiau Taryba, priimdama Reglamentą Nr. 1206/2001, kartu paskelbė ir Deklaraciją Nr. 54/01(30), kurioje pabrėžė: „Pre‑trial discovery“, įskaitant ir vadinamąsias įrodymų žvejojimo operacijas (fishing expeditions), nepatenka į šio reglamento taikymo sritį“.
      
      69.      Pagal nusistovėjusią teismo praktiką aiškinant teisės aktą gali būti atsižvelgiama į Tarybos deklaraciją, jeigu tokios deklaracijos
         nuostatos atsispindi pačio teisės akto turinyje ir jeigu ji padeda išaiškinti bendrinį terminą(31). Nagrinėjamame kontekste deklaracija yra už „įrodymų naudojimą prasidėjusiame arba numatomame teismo procese“ Reglamento
         Nr. 1206/2001 1 straipsnio 2 dalies prasme.
      
      70.      Tačiau šiuo atveju deklaracijoje minimas pre‑trial discovery eliminavimas iš Reglamento Nr. 1206/2001 taikymo srities negali būti aiškinamas taip, kad bet koks faktinių aplinkybių nustatymo
         procesas būtų neįmanomas neprasidėjus teisminiam procesui pagrindinėje byloje. Tokia išvada neatitinka 1 straipsnio 2 dalies
         teksto. Deklaracija labiau skirta atskleisti tai, kad egzistuoja akivaizdus ryšys su prasidėjusiu ar numatomu procesu ir kad
         teisinė pagalba gali būti susijusi tik su pačiais įrodymais, o ne su faktinėmis aplinkybėmis, kurios tik netiesiogiai siejasi
         su teisminiu procesu.
      
      71.      Tam, kad būtų užkirstas kelias neapibrėžtai įrodymų paieškai priešingos šalies atžvilgiu atliekant „įrodymų žvejojimo operacijas“
         (fishing expedition), teismo nurodymus pateikti tam tikrus dokumentus reikia skirstyti toliau nurodytu būdu.
      
      72.      Nurodymas pateikti įrodymus yra neleistinas, jeigu dokumentai, dėl kurių pateikimo kreipiamasi, leistų tik priartėti prie
         panaudoti tinkamų įrodymų, tačiau patys tokie procese būti negalėtų (vad. train of enquiry – neleistinas įrodomąją vertę turinčios medžiagos tyrimas). Tokiais atvejais įrodymai naudojami tik netiesiogiai. Todėl sąlyga
         „panaudoti <...> teismo procese“ yra neįvykdoma. 
      
      73.      Kita vertus, nurodymas pateikti dokumentus, kurie randami tik vykdant patį nurodymą, yra leistinas, jeigu šie dokumentai pakankamai
         tiksliai apibrėžti ar aprašyti ir tiesiogiai susiję su ginčo objektu. Tik taip galima išvengti to, kad nevyktų – kitos šalies
         nenaudai – neapibrėžta įrodymų paieška už ginčo objekto ribų.
      
      74.      Nagrinėjamoje pagrindinėje byloje Italijos teismo nurodymas pateikti įrodymų, kurio pagrindu yra prašoma atlikti pirkimo ir
         pardavimo sąskaitų, važtaraščių, užsakymų, komercinių pasiūlymų, reklaminės medžiagos, kompiuterių archyvuose saugomų duomenų
         ir muitinės dokumentų aprašymą, skirtas šiems įrodymams surasti. Šių dokumentų išdavimas yra tiesiogiai susijęs su galimu
         patentinių teisių pažeidimu. Naudodamas šiuos dokumentus, ieškovas nori pagrįsti pažeidimo mastą ir taip tiksliais skaičiais
         išreikšti galimą žalos atlyginimo dydį. Todėl Italijos teismo prašymas yra iš esmės priimtinas.
      
      75.      Tačiau reikia atmesti kaip nepriimtiną tą minėto Italijos teismo prašymo pateikti įrodymų dalį, kurioje prašoma pateikti kitus,
         atskirai nepaminėtus dokumentus („įskaitant, bet neapsiribojant“). Šiuo atveju trūksta tikslesnio kitų dokumentų rūšių apibrėžimo.
      
      iii) Įrodymų rinkimo atribojimas nuo išsaugojimo ir vykdymo priemonių
      76.      Priešingai nei kiti proceso dalyviai, Graikijos vyriausybė ir Airija, taip pat Jungtinės Karalystės vyriausybė mano, jog aprašymas,
         įskaitant dokumentų ir pavyzdžių poėmį, yra išsaugojimo arba vykdymo priemonės, o ne įrodymų rinkimas Reglamento Nr. 1206/2001
         prasme. Šis teiginys remiasi dviem prielaidomis, t. y. pirma, kad išsaugojimo ir vykdymo priemonės nepatenka į reglamento
         taikymo sritį ir, antra, nagrinėjamos įrodymų išsaugojimo priemonės laikytinos tokiomis išsaugojimo ir vykdymo priemonėmis.
         Pirmajai prielaidai galiu pritarti, tačiau antrajai – ne.
      
      –       Išsaugojimo ir vykdymo priemonės nepatenka į Reglamento Nr. 1206/2001 taikymo sritį
      77.      Prieš priimant Reglamentą Nr. 1206/2001 teisinės pagalbos renkant įrodymus pagrindas iš esmės buvo Hagos konvencija dėl įrodymų
         paėmimo – bent jau tarp valstybių Konvencijos dalyvių, kurioms priklausė tik vienuolika ES valstybių narių(32). Reglamentas turi sukurti bendrą teisinės pagalbos pagrindą visoje Bendrijos teritorijoje, išskyrus Daniją, ir ją dar labiau
         supaprastinti(33).
      
      78.      Vokietijos Federacinės Respublikos pateikta iniciatyva, susijusi su Tarybos reglamento dėl valstybių narių teismų tarpusavio
         bendradarbiavimo renkant įrodymus civilinėse ir komercinėse bylose(34) priėmimu, kiek tai siejosi su šio teisės akto taikymo srities apibrėžimu, rėmėsi HK 1 straipsnyje įtvirtinta formuluote.
         Remiantis šia iniciatyva, reglamentas turėjo būti taikomas prašymų surinkti įrodymus ar atlikti kitus teisminius veiksmus,
         išskyrus teisminių ir neteisminių dokumentų įteikimą ir išsaugojimo ar vykdymo priemones(35), atžvilgiu. Kaip pabrėžiama Vokietijos iniciatyvos septintoje ir aštuntoje konstatuojamosiose dalyse, minėtas priemones jau
         reguliuoja, viena vertus, 2000 m. gegužės 29 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1348/2000 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų
         civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse(36) ir, kita vertus, Konvencija dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose vykdymo (toliau – Briuselio
         konvencija). 
      
      79.      Nukrypstant nuo iniciatyvos, į Reglamento Nr. 1206/2001 taikymo sritį atsisakyta įtraukti „kitus teisminius veiksmus“, o minimas
         tik įrodymų rinkimas. Todėl nereikia numatyti aiškios nuostatos, eliminuojančios išsaugojimo ir vykdymo priemones iš minėto
         teisės akto taikymo srities, nes šios priemonės gali būti paprasčiausia laikomos kitais teisminiais veiksmais, o ne įrodymu
         rinkimu. Taigi galima pritarti teiginiui, kad išsaugojimo ir vykdymo priemonės nepatenka į reglamento taikymo sritį.
      
      –       Ar įrodymų išsaugojimo procesas laikytinas išsaugojimo ir vykdymo priemone?
      80.      Vis dėlto nėra pasakyta, ar teisinga ir antroji prielaida, kad įrodymų išsaugojimo ir surinkimo priemonė, kaip pagrindinėje
         byloje prašomas aprašymas, laikytina išsaugojimo ir vykdymo priemone, kurios atžvilgiu netaikoma Hagos konvencija dėl įrodymų
         paėmimo ir atitinkamai Reglamentas Nr. 1206/2001. Reglamento Nr. 1206/2001 ir Konvencijos priėmimo aplinkybių sąryšis nepadeda
         atriboti įrodymų rinkimo nuo išsaugojimo ir vykdymo priemonių.
      
      81.      Kaip matyti iš Tribunale Civile di Genova nagrinėjamo ginčo pavyzdžio, atsižvelgiant į siekiamą tikslą skiriamos dvi laikinųjų priemonių rūšys: pirma, nurodymai, kuriais
         apsaugomas pats teismo sprendimas, ir, antra, įrodymų surinkimo ir išsaugojimo priemonės.
      
      82.      Ieškovui laimėjus bylą, teismo sprendimu atsakovas bus įpareigotas nutraukti teisės pažeidimą ir prireikus atlyginti patirtą
         žalą. Veiksminga priemonė užtikrinti reikalavimo nutraukti pažeidimą įvykdymą yra neteisėtų prekių arba jų gamybai skirtos
         įrangos poėmis.
      
      83.      Tačiau nagrinėjamas atvejis nėra susijęs su tokia teismo sprendimo vėlesnio įvykdymo užtikrinimo priemone, t. y. pavyzdžiui,
         su visų turimų diržų sistemos egzempliorių poėmiu, kad būtų užkirstas kelias jų platinimui. Tokia priemonė turėjo būto paremta
         CPI 129 straipsniu. Tačiau prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas į Jungtinės Karalystės teismą kreipėsi dėl
         įrodymų išsaugojimo priemonės pagal CPI 128 straipsnį.
      
      84.      Direktyvos 2004/48 7 straipsnyje šios dvi laikinųjų priemonių rūšys yra nesėkmingai painiojamos. Šio straipsnio pradžioje
         kalbama apie įrodymų išsaugojimo priemones, prie kurių, be kita ko, priskiriamas ir neteisėtų prekių, taip pat jų gamybai
         ir (arba) prekybai būtinų įrankių ir prietaisų bei su tuo susijusių dokumentų poėmis. Kaip jau minėta, faktiškai tai nėra
         įrodymų išsaugojimo priemonės, o laikinosios priemonės, skirtos apsaugoti pagrindinį reikalavimą.
      
      85.      Aiškaus priemonių atribojimo Direktyvoje 2004/48 gali ir nereikėti. Tačiau ši direktyva yra labai svarbi apibrėžiant Reglamento
         Nr. 1206/2001 taikymo sritį. Reglamentas jokiu būdu netaikomas laikinųjų pagrindinio reikalavimo apsaugos priemonių atžvilgiu;
         jis taikomas tik įrodymų išsaugojimo priemonių atžvilgiu.
      
      86.      Toks išsaugojimo ir vykdymo priemonių sąvokos supratimas patvirtinamas ir sistemiškai vertinant šios sąvokos funkciją Hagos
         konvencijos dėl įrodymų paėmimo kontekste. Minėtų priemonių eliminavimas turi vieną nuo kitos atriboti Hagos konvencijos dėl
         įrodymų paėmimo ir Briuselio konvencijos taikymo sritis. Šį tikslą reglamentui aiškiai numato ir Vokietijos iniciatyva(37).
      
      87.      Reikia pritarti Jungtinės Karalystės vyriausybei, kad įrodymų rinkimo sąvoka, nustatyta Reglamente Nr. 1206/2001, taip pat
         neturėtų apimti išsaugojimo ir vykdymo priemonių, kurios patenka į Reglamento Nr. 44/2001 taikymo sritį, nes ir šiuo atveju
         egzistuoja minėtas atribojimo poreikis.
      
      88.      Tačiau Airija ir Jungtinės Karalystės vyriausybė ir toliau mano, jog dėl šioje byloje ginčijamų įrodymų išsaugojimo priemonių,
         remiantis Reglamento Nr. 44/2001 31 straipsniu, galėjo būti tiesiogiai kreipiamasi į Jungtinės Karalystės teismą, todėl nereikia
         remtis Reglamentu Nr. 1206/2001.
      
      89.      Reglamento Nr. 44/2001 31 straipsnyje, panašiai kaip Briuselio konvencijos 24 straipsnyje, numatyta, kad „prašymas dėl laikinųjų,
         įskaitant ir apsaugos, priemonių, kurias numato tos valstybės įstatymas, taikymo gali būti paduotas valstybės narės teismui,
         net jeigu pagal šį reglamentą kitos valstybės narės teismai turi jurisdikciją nagrinėti bylą iš esmės“.
      
      90.      Sprendime St. Paul Dairy Industries Teisingumo Teismas nustatė, jog Briuselio konvencijos 24 straipsnis netaikomas savarankiškų įrodymų išsaugojimo ir surinkimo
         priemonių prieš pareiškiant ieškinį atžvilgiu(38).
      
      91.      Grįsdamas savo išvadas jis, be kita ko, pareiškė, jog laikinosiomis apsaugos priemonėmis Konvencijos 24 straipsnio prasme
         turi būti laikomos priemonės, kuriomis Konvencijos taikymo sričiai priklausančiose situacijose siekiama išsaugoti faktinę
         arba teisinę padėtį tam, kad būtų apsaugotos teisės, prašomos pripažinti teisme, kurio jurisdikcijai priklauso pagrindinė
         byla(39). Taigi ši nuostata galioja priemonių, kurios skirtos apsaugoti materialinį teisinį reikalavimą, o ne procesinių priemonių,
         kaip antai ieškinio pareiškimas, atžvilgiu(40).
      
      92.      Toliau jis nurodė grėsmę, kad Reglamente Nr. 1206/2001 numatytų teisinės pagalbos taisyklių taikymo renkant įrodymus gali
         būti išvengta, jeigu dėl įrodymų rinkimo priemonių, remiantis Briuselio konvencijos 24 straipsniu, būtų galima tiesiogiai
         kreiptis į jurisdikcijos pagrindinėje byloje neturintį teismą(41). Netiesiogiai Teisingumo Teismas leido suprasti, jog savarankiškos įrodymų išsaugojimo ir surinkimo priemonės turi būti priskirtos
         prie įrodymų rinkimo Reglamento Nr. 1206/2001 prasme.
      
      93.      Taigi Airijos ir Jungtinės Karalystės siūlomas būdas, remiantis Reglamento Nr. 44/2001 31 straipsniu, apsaugoti įrodymus tiesiogiai
         per įrodymų buvimo vietos teismą yra negalimas pagal Teisingumo Teismo praktiką(42). Atitinkamai nekyla ir atribojimo problema, jeigu įrodymų išsaugojimo priemonių atžvilgiu taikomos Reglamento Nr. 1206/2001
         nuostatos. Tokių priemonių eliminavimas iš Reglamento Nr. 1206/2001 taikymo srities sukelia būtinybę atverti kelią teisinei
         pagalbai pagal Reglamentą Nr. 1206/2001 tam, kad įrodymų išsaugojimas kitoje valstybėje narėje, remiantis Bendrijos teise,
         apskritai būtų įmanomas. 
      
      d)      Tarpinė išvada
      94.      Tarpine išvada galima laikyti tai, kad aprašymas pagal CPI 128 ir 130 straipsnius, dėl kurio kreipiasi Tribunale Civile di Genova, yra įrodymų rinkimas pagal Reglamento Nr. 1206/2001 1 straipsnį. Prašomasis teismas turėtų įvykdyti šį prašymą, jeigu priemonės
         yra pakankamai tiksliai aprašytos, taip, kad būtų galima atpažinti ryšį tarp prašomų įrodymų ir (galbūt numatomo) teisinio
         ginčo ir neegzistuotų atsisakymo vykdyti prašymą pagrindų.
      
      2.      Atsisakymo vykdyti prašymą pagrindai
      95.      Reglamento Nr. 1206/2001 14 straipsnyje numatomi pagrindai, kuriais remdamasis prašomasis teismas gali atsisakyti vykdyti
         prašymą. Remdamasis 14 straipsnio 2 dalies a punktu prašomasis teismas gali atsisakyti vykdyti prašymą visų pirma tada, kai
         prašymas nepriklauso šio reglamento taikymo sričiai, kuri nurodyta šio reglamento 1 straipsnyje. Tačiau, kaip parodė ankstesnis
         tyrimas, minėtas reglamentas yra taikytinas nagrinėjamu atveju. Be to, remiantis 14 straipsnio 2 dalies b punktu, prašymą
         galima atsisakyti vykdyti, jeigu prašymo vykdymas pagal prašančiojo teismo valstybės narės teisę nepriklauso teisėjų funkcijoms.
         
      
      96.      Reglamento Nr. 1206/2001 10 straipsnio 3 dalies antrame sakinyje minima viešosios tvarkos išlyga prašymams, kurie turi būti
         vykdomi pagal prašančiojo teismo valstybės narės teisę. Šia galimybe pasinaudojo prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs
         teismas, kreipdamasis dėl aprašymo pagal CPI 128 ir 130 straipsnius. Prašomasis teismas iš esmės turi laikytis tokio reikalavimo,
         nebent ši tvarka nesuderinama su prašomojo teismo valstybės narės teise arba to padaryti negalima dėl didelių praktinių sunkumų.
      
      97.      Abiejose atsisakymo vykdyti prašymą sąlygose yra nuorodų į prašomojo teismo valstybės teisės nuostatas. Teisingumo Teismas
         negali aiškinti šių nacionalinių nuostatų, kad nustatytų, kokius įgaliojimus pagal valstybės narės teisę turi jos teismai
         arba kokios įrodymų rinkimo formos yra nesuderinamos su nacionaline teise ar neįmanomos dėl praktinių priežasčių. Šių aspektų
         vertinimas priklauso prašomojo teismo kompetencijai.
      
      98.      Vis dėlto iš Teisingumo Teismo praktikos matyti, kad kai Bendrijos nuostatoje pateikiama nuoroda į nacionalinę teisę ir praktiką,
         valstybės narės negali priimti priemonių, galinčių pakenkti Bendrijos teisės akto, kuriame ši nuostata yra, veiksmingumui(43). Taip reglamentas sukuria nacionaliniam teisės aktų leidėjui išorines ribas, kurios peržengiamos, kai atitinkama nacionalinės
         teisės nuostata pakenkia reglamento veiksmingumui. Teisingumo Teismo užduotis šiame kontekste yra užtikrinti reglamento aiškinimą
         atsižvelgiant į šių ribų laikymąsi.
      
      99.      Kaip nurodoma Reglamento Nr. 1206/2001 vienuoliktoje konstatuojamojoje dalyje, galioja bendras principas, pagal kurį galimybė
         atsisakyti vykdyti prašymus surinkti įrodymus turėtų būti numatyta tik labai ribotais išimtiniais atvejais tam, kad būtų užtikrintas
         veiksmingas šio reglamento įgyvendinimas.
      
      100. Jungtinės Karalystės vyriausybė mano, jog prašomasis teismas prašymą atmetė dėl to, kad jis nepateko į Reglamento Nr. 1206/2001
         taikymo sritį. Jis nesirėmė galimais atsisakymo vykdyti prašymą pagrindais(44). Kaip ir Airija, Jungtinė Karalystė laikosi nuomonės, kad prašomų priemonių vykdymas bet kuriuo atveju nėra žinybingas Anglijos
         teismams. 
      
      101. Bendrojoje teisės (Common law) sistemoje įrodymų nerenka nei teismai, nei teismų administraciniai padaliniai. Atvirkščiai, pačios šalys turi pateikti įrodymus.
         Supervising solicitor, kuris įteikia kratos orderį (search order) pagal 1997 m. Civilinio proceso įstatymo (Civil Procedure Act) 7 sekciją ir jį įvykdo, nors ir yra teismo paskirta nepriklausoma teisminė institucija (office of the court), tačiau jokiu būdu ne teismo tarnautojas (agent).
      
      102. Kita vertus, Švedijos ir Suomijos vyriausybės bei Komisija, teikdamos savo atsakymus į Teisingumo Teismo klausimą, teisingai
         nurodė, kad reikia skirti įrodymų surinkimo priemonės skyrimą nuo tokios priemonės vykdymo. Prašymas surinkti įrodymus negali būti atmestas vien tuo pagrindu, kad tam tikrų formų įrodymų surinkimas nėra žinybingas
         teismams. Šiuo atveju svarbu tai, kad teismai turi teisę skirti prašomas priemones. Atrodo, jog 1997 m. Civilinio proceso
         įstatymo (Civil Procedure Act) 7 sekcija, skaitoma kartu su 25 Civilinio proceso taisykle (Civil Procedure Rule), iš esmės suteikia Anglijos teismams atitinkamus įgaliojimus(45).
      
      103. Kaip teisingai teigia Komisija, nėra būtina, kad „teismo kompetencija“ galėtų būti įgyvendinama tik organizacinei teismų sistemai
         priskirtų asmenų. Supervising solicitor, kurį paskiria, nors tik proceso šalies prašymu, teismas, kad jis rūpintųsi tinkamu kratos orderio (search order) įteikimu ir vykdymu, taip pat gali būti laikomas teisminės valdžios dalimi. Tokią išvadą patvirtina faktas, jog tik tam
         tikriems itin patyrusiems solisitoriams (solicitors) pavedama atlikti šias funkcijas(46). Be to, reikalaujamas nešališkumas vykdant pavestas užduotis turi būti užtikrinamas neleidžiant jiems priklausyti tai kontorai,
         kuriai priklauso pareiškėjo atstovas(47).
      
      104. Jeigu priskirtinu teismų kompetencijai būtų laikomas tik pačių teismų vykdomas įrodymų rinkimas, reglamento veiksmingumas
         būtų per daug apribotas. Tokiu atveju nebūtų galima gauti netgi ekspertų išvadų, kurias rengia ekspertai, o ne patys teismai.
      
      105. Taigi atsisakymas vykdyti prašymą negali būti grindžiamas teismo kompetencijos nebuvimu, jeigu tokia įrodymų išsaugojimo priemonė,
         kaip antai aprašymas CPI 128 ir 130 straipsnių prasme, pagal prašomojo teismo valstybės narės teisę yra atliekama ne pačio
         teismo, o nepriklausomos teisminės institucijos, kurią jis paskiria.
      
      106. Argumentas, jog įrodymų rinkimą bendrojoje sistemoje (common law) vykdo pačios šalys, gali būti suprantamas kaip nuoroda į Reglamento Nr. 1206/2001 10 straipsnio 3 dalies antrame sakinyje
         numatytą išlygą.
      
      107. Pirmiausia reikia pabrėžti, jog ši išlyga netaikoma iš karto tada, kai prašoma priemonė pagal užsienio teisę nevisiškai atitinka
         vidaus teisę ar praktiką(48). Priešingu atveju Reglamento Nr. 1206/2001 10 straipsnio 3 dalis neturėtų prasmės. Reglamente įtvirtinta išlygos formuluotė
         aiškiai peržengia tai, kas numatyta HK 9 straipsnio 2 dalyje, kurioje leidžiamas atsisakymas, jei prašymas rinkti įrodymus
         ypatinga forma neatitinka prašomojo teismo valstybėje susiformavusios praktikos.
      
      108. Atvirkščiai, prašomasis teismas pirmiausia turi pagal galimybes stengtis kuo geriau įvykdyti prašomosios valstybės teisėje
         reglamentuojamą priemonę visais jam žinomais būdais.
      
      109. Šiuo atveju reikia atsižvelgti į tai, kad teisinės pagalbos pagal Reglamentą Nr. 1206/2001 esmė yra ta, jog vienos valstybės
         narės teismas su prašymu surinkti įrodymus tiesiogiai kreipiasi į kitos valstybės narės teismą. Teisinės pagalbos procedūra
         negali būti per daug apsunkinama perduodant prašančiojo teismo procese dalyvaujančioms šalims didelę dalį įrodymų rinkimo
         prašomojo teismo valstybėje pareigų(49).
      
      110. Be to, už prašymo vykdymą pagal Reglamento Nr. 1206/2001 10 straipsnį iš esmės neturėtų būti reikalaujama kompensuoti jokių
         mokesčių ar išlaidų. Pagal 18 straipsnio 2 dalį prašomasis teismas gali reikalauti kompensuoti tik ekspertų ir vertėjų išlaidas,
         taip pat susidariusias renkant įrodymus pagal ypatingą 10 straipsnio 3 ir 4 dalyse numatytą procedūrą.
      
      111. Jeigu prašymo pagal kitos valstybės teisę tiksliai įvykdyti nepavyksta dėl viena kitai prieštaraujančių nacionalinės teisės
         nuostatų ar dėl didelių praktinių sunkumų, negalima tiesiog atmesti šį prašymą jo nė nevykdžius.Atvirkščiai, pagal teisinės
         pagalbos institutui palankų Reglamento Nr. 1206/2001 aiškinimą prašomasis teismas turi įvykdyti prašomą veiksmą taip, kad
         jis atitiktų nacionalinės teisės reikalavimus(50). Jeigu ir tai neįmanoma, dar išlieka galimybė pagal analogiją taikyti nacionalinėje teisėje numatytą procedūrą(51).
      
      112. Šioje proceso stadijoje Teisingumo Teismo nėra prašoma pateikti galutinį atitinkamų reglamento nuostatų, susijusių su galimais
         atsisakymo vykdyti prašymą pagrindais ar išlygomis, aiškinimą. Atvirkščiai, šiuos klausimus pirmiausia turėtų nagrinėti prašomasis
         teismas. Jeigu jam kiltų abejonių dėl minėtų nuostatų apimties, jis, kaip paskutinės instancijos teismas, turėtų teisę ir
         pareigą kreiptis į Teisingumo Teismą, kuris tuomet, žinodamas faktines ir teisines aplinkybes, galėtų pareikšti išsamesnę
         nuomonę dėl Reglamento Nr. 1206/2001 14 straipsnio 2 dalies b punkto ir 10 straipsnio 3 dalies antrojo sakinio. 
      
      V –    Išvada
      113. Atsižvelgdama į prieš tai išdėstytus argumentus, siūlau Teisingumo Teismui į jam Tribunale Civile di Genova pateiktą pirmąjį prejudicinį klausimą atsakyti taip: 
      
      „Tokia įrodymų išsaugojimo ir surinkimo priemonė, koks yra aprašymas Italijos pramoninės ir intelektinės nuosavybės kodekso
         128 ir 130 straipsnių prasme, laikytina įrodymų rinkimo priemone, pagal 2001 m. gegužės 28 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1206/2001
         dėl valstybių narių teismų tarpusavio bendradarbiavimo renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose 1 straipsnį patenkančia
         į šio reglamento taikymo sritį, ir kurią vienos valstybės narės teismas, paprašytas kitos valstybės narės teismo, turi įvykdyti,
         jeigu nėra pagrindo atsisakyti vykdyti prašymą.“
      
      1 –	Originalo kalba: vokiečių.
      
      2 –	OL L 174, p. 1.
      
      3 –	Žr. Hagos tarptautinės privatinės teisės konferencijos valstybių dalyvių sąrašą: http://www.hcch.net. 
      
      4 	TRIPS sutartis (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) sudaro Pasaulio prekybos organizacijos steigimo sutarties 1 C priedą. Ji Bendrijos vardu ir jos kompetencijai priklausančių
         klausimų atžvilgiu buvo patvirtinta 1994 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimu 94/800/EB (OL L 336, p. 1). 
      
      5 –	Jungtinė Karalystė ir Airija Protokolo dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos, pridėto prie Europos Sąjungos sutarties
         ir Europos bendrijos steigimo sutarties, 3 straipsnyje nustatyta tvarka pranešė apie savo norą dalyvauti priimant ir taikant
         šį reglamentą (Reglamento Nr. 1206/2001 21 konstatuojamoji dalis). 
      
      6 –	OL L 157, p. 45, pataisyta OL L 195, 2004, p. 16.  
      
      7 –	Žr. Direktyvos 2004/48 20 straipsnį. 
      
      8 –	D.Lgs. Nr. 30/05, 2005 m. vasario 10 diena. 
      
      9 –	Žr. 1964 m. liepos 15 d. Sprendimą Costa (6/64, Rink. p. 1253), 1997 m. lapkričio 4 d. Sprendimą Parfums Christian Dior (C‑337/95, Rink. p. I‑6013, 25 punktas) ir 2002 m. birželio 4 d. Sprendimą Lyckeskog (C‑99/00, Rink. p. I‑4839, 14 ir 15 punktai).  
      
      10 –	Sprendimas Lyckeskog (minėtas 9 išnašoje, 15 punktas).
      
      11 –	CPI 128 straipsnio 4 dalis. 
      
      12 –	Žr. CPI 128 straipsnio 5 dalį. 
      
      13 –	Žr., be kita ko, 1995 m. gruodžio 15 d. Sprendimą Bosman (C‑415/93, Rink. p. I‑4921, 59 punktas) ir 2006 m. liepos 13 d. Sprendimą Manfredi ir kt. (nuo C‑295/04 iki C‑298/04, Rink. p. I‑6619, 26 punktas). 
      
      14 –	Manfredi ir kt. (minėtas 13 išnašoje, 27 punktas).
      
      15 –	Žr., be kita ko, sprendimą Bosman (minėtas 13 išnašoje, 61 punktas) ir 2006 m. sausio 10 d. Sprendimą IATA ir ELFAA (C‑344/04, Rink. p. I‑403, 24 punktas).
      
      16 –	Jungtinės Karalystės vyriausybė, kaip savo rašytinių pastabų antrą priedą, pateikia 2005 m. liepos 11 d. užpildytą B formą.
         Tačiau Tribunale Civile di Genova šio dokumento savo prašyme priimti prejudicinį sprendimą nemini, o tik nurodo, jog prašomasis teismas prašymo gavimą „bet
         kuriuo atveju patvirtino 2005 m. rugsėjo 20 d. raštu“. Taigi lieka neaišku, kas iš tikrųjų atsitiko B formai. 
      
      17 –	Vis dėlto prašymo nevykdymui dėl prašomajam teismui galbūt svarbiausios priežasties, t. y. dėl to, kad prašoma priemonė
         nepatenka į Reglamento Nr. 1206/2001 taikymo sritį, numatyta reglamento H forma. Tai kelia nuostabą, nes šitaip reglamente
         įtvirtinamos nuostatos tokiam atvejui, kada šis reglamentas apskritai nėra taikomas. H forma gali būti naudojama ir kitiems
         pranešimams apie prašymų atmetimo priežastis, pavyzdžiui, tada, kai prašymas nėra žinybingas teismams. Be to, jeigu teismas
         negali rinkti įrodymų pagal prašančiojo teismo nacionalinę teisę (Reglamento Nr. 1206/2001 10 straipsnio 3 dalies antras sakinys),
         pastarajam apie tai turi būti pranešta naudojant E formą. Akivaizdu, kad prašomasis Jungtinės Karalystės teismas nenaudojo
         nė vienos iš minėtų formų.
      
      18 –	Žr. A formą, prašymo 13 numerį, kuris pridėtas prie Jungtinės Karalystės rašytinių pastabų kaip A 1 priedas.
      
      19 –	1968 m. rugsėjo 27 d. Konvencija dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose vykdymo (OL L 299,
         1972, p. 32), iš dalies pakeista 1978 m. spalio 9 d. Konvencija dėl Danijos Karalystės, Airijos ir Jungtinės Didžiosios Britanijos
         ir Šiaurės Airijos Karalystės prisijungimo (OL L 304, p. 1 ir tekstas su pakeitimais – p. 77), 1982 m. spalio 25 d. Konvencija
         dėl Graikijos Respublikos prisijungimo (OL L 388, p. 1), 1989 m. gegužės 26 d. Konvencija dėl Ispanijos Karalystės ir Portugalijos
         Respublikos prisijungimo (OL L 285, 1989, p. 1) ir 1996 m. lapkričio 29 d. Konvencija dėl Austrijos Respublikos, Suomijos
         Respublikos ir Švedijos Karalystės prisijungimo (OL C 15, 1997, p. 1) (toliau – Briuselio konvencija).
      
      20 –	Dėl sąvokos „civilinės ir komercinės bylos“ žr. 2003 m. gegužės 15 d. Sprendimą Préservatrice foncière TIARD (C‑266/01, Rink. p. I‑4867, 20 punktas) ir dėl sąvokos „sutartis arba iš jos kylantis reikalavimas“ – 2004 m. vasario 5 d.
         Sprendimą Frahuil (C‑262/02, Rink. p. I‑1543, 22 punktas). Šią savo praktiką Teisingumo Teismas pritaikė ir aiškindamas 2000 m. gruodžio 22 d.
         Tarybos reglamentą (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir
         vykdymo (OL L 12, p. 1) (žr. 2006 m. liepos 13 d. Sprendimą Reisch Montage (C‑103/05, Rink. p. I‑6827, 29 punktas).
      
      21 –	Sprendimas Préservatrice foncière TIARD (minėtas 20 išnašoje, 20 punktas).  
      
      22 –	Komisija taip pat suteikia įrodymo sąvokai plačią reikšmę savo praktiniuose nurodymuose taikant reglamentą dėl įrodymų
         rinkimo. Ji teigia, jog sąvoka „įrodymas“ apima, pavyzdžiui, liudytojų ir ekspertų apklausą ar šalių išklausymą, rašytinių
         dokumentų patikrinimą, faktinių aplinkybių ištyrimą, pakartotinį patikrinimą, taip pat ekspertų išvadas šeimos ir vaiko priežiūros
         srityje (žr. Praktinių nurodymų 8 punktą: http://ec.europa.eu/civiljustice/evidence/evidence_ec_de.htm).
      
      23 –	Žr. Direktyvos 2004/48 ketvirtą, penktą ir septintą konstatuojamąsias dalis. Plačiau žr. McGuire „Die neue Enforcement
         Directive 2004/48/EG und ihr Verhältnis zum TRIPS-Übereinkommen”, Österreichische Blätter für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, 2004, p. 255, taip pat A. Ibbeken „Das TRIPS-Übereinkommen und die vorgerichtliche Beweishilfe im gewerblichen Rechtsschutz”,
         Kelnas ir kt., 2004.
      
      24 –	Pavyzdžiui, žr. Prancūzijos institutą saisie-contrefaçon pagal Intelektinės nuosavybės kodekso (Code de la propriété interlectuelle) L.615‑5 straipsnį. Vokietijos, Prancūzijos ir Jungtinės Karalystės teisei palyginti žr. Ibbeken (minėtas 24 išnašoje). 
      
      25 –	Žr. Anton Piller KG v Manufacturing Processes Ltd. (1976) 1 All E.R: 779. 
      
      26 –	Žr. A. Zuckerman „Zuckerman on Civil Procedure”, 2 leidimas, Londonas, 2006, 14.175 punktas; įžangai apie raidą žr. Ibbeken
         (minėtas 24 išnašoje, 111 ir paskesni punktai).
      
      27 –	Vis dėlto, atsižvelgiant į nagrinėjamos bylos faktines aplinkybes, reikia atkreipti dėmesį į Direktyvos 2004/48 taikymo
         sritį laiko požiūriu. Ši direktyva įsigaliojo 2004 m. birželio 22 d. ir turėjo būti perkelta į nacionalinę teisę iki 2006 m.
         balandžio 29 dienos. (žr. Direktyvos 2004/48 20 ir 21 straipsnius). Pareiga nacionalinę teisę aiškinti atsižvelgiant į direktyvos
         nuostatas iš esmės atsiranda dar nepasibaigus perkėlimo į nacionalinę teisę terminui (žr. 2006 m. liepos 4 d. Sprendimą Adeneler ir kt. (C‑212/04, Rink. p. I‑6057, 117 ir paskesni punktai).
      
      28 –	Plačiau apie tai žr. 111 punkte.
      
      29 –	Vis dar nėra aišku, ką konkrečiai apima šis institutas. Sąvokos pre‑trial discovery aiškinimas buvo valstybių narių aiškinamųjų pareiškimų ir daugelio Hagos konferencijos pasitarimų objektas (žr. Conclusions and Recommendations adopted by the Special Commission on the practical operation of the Hague Apostille, Evidence
            and Service Conventions (28 October to 4 November 2003), 29‑34 punktus, http://hcch.e-vision.nl/upload/wop/lse_concl_e.pdf). Iš esmės tai priemonės, kurios bendrojoje teisės (common law) sistemoje skiriamos informacijai iš priešingos šalies paimti prieš prasidedant bylos nagrinėjimui.  
      
      30 	Žr. 2001 m. liepos 4 d. Tarybos dokumentą Nr. 10571/01, p. 16. 
      
      31 –	Žr. 1991 m. vasario 26 d. Sprendimą Antonissen (C‑292/89, Rink. p. I‑745, 18 punktas); 1998 m. gruodžio 3 d. Sprendimą Generics (C‑368/96, Rink. p. I‑7967, 26 ir 27 punktai) ir 2006 m. sausio 10 d. Sprendimą Skov ir Bilka (C‑402/03, Rink. p. I‑199, 42 punktas). 
      
      32 –	Žr. Reglamento Nr. 1206/2001 šeštą konstatuojamąją dalį. 
      
      33 –	C. Berger „Die EG-Verordnung über die Zusammenarbeit der Gerichte auf dem Gebiet der Beweisaufnahme in Zivil- und Handelssachen
         (EuBVO)“, Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts – IPRax 2001, p. 522. 
      
      34 –	OL C 314, 2000 p. 1. 
      
      35 –	Vokietijos iniciatyvos, kurią nurodo Jungtinės Karalystės vyriausybė, vertimas į anglų k. yra klaidingas, nes ši dalis
         verčiama kaip „measures for the preservation of evidence or enforcement“. Kita vertus, prancūziškoje šio teksto versijoje, kaip ir vokiškoje, tiesiogiai linkstama prie HK teksto
         ir kalbama apie „mesures conservatoires ou d'exécution“. Remiantis šiuo pavyzdžiu, angliška teksto versija turėtų būti tokia:
         „orders for provisonal or protective measures“. 
      
      36 –	OL L 160, p. 37. 
      
      37 –	Žr. Iniciatyvos septintą ir aštuntą konstatuojamąsias dalis.
      
      38 –	2005 m. balandžio 28 d. Sprendimas Paul Dairy Industries (C‑105/03, Rink. p. I‑3481, 25 punktas). Taip pat žr. R. Geimer ir R. A. Schütze „Europäisches Zivilverfahrensrecht“, 2 leidimas,
         Miunchenas, 2004, A 1 – Reglamento 44/2001 2 straipsnio 92 punktas ir 31 straipsnio 32 punktas.
      
      39 –	Sprendimas Paul Dairy Industries (minėtas 38 išnašoje, 13 punktas).
      
      40 –	Taip pat žr. CFEM Facades SA prieš Bovis Construction Ltd (1992) I.L. Pr. 561 QBD, taip pat P. Schlosser „EU-Zivilprozessrecht”, 2 leidimas, Miunchenas, 2003, Reglamento 44/2001 32 straipsnio
         7 punktas ir Hagos konvencijos 1 straipsnio 4 punktas.
      
      41 –	Sprendimas Paul Dairy Industries (minėtas 38 išnašoje, 23 punktas).
      
      42 –	Galima ginčytis, ar pareiškėjas neturėtų turėti abiejų pasirinkimo galimybių – įrodymų rinkimo teisinės pagalbos pagrindu
         ir teismo atliekamo įrodymų rinkimo jų buvimo vietoje. Antrasis variantas galbūt greitesnis, tačiau jis susijęs su pavojumi,
         kad užsienyje surinkti įrodymai pagrindinę bylą nagrinėjančio teismo nebus pripažinti. (dėl kritikos Teisingumo Teismo pozicijos
         atžvilgiu, be kita ko, žr. P. Mankowski „Selbständige Beweisverfahren und einstweiliger Rechtsschutz in Europa“, Juristenzeitung 2005, p. 1144, taip pat B. Hess ir C. Zhou  „Beweissicherung und Beweisbeschaffung im europäischen Justizraum“, Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts –IPRax 2007, p. 183). Neatsižvelgiant į tai, ar ir kokiais pagrindais pageidaujama Briuselio konvencijos, ar Reglamento Nr. 44/2001
         taikymo savarankiško įrodymų rinkimo atžvilgiu, nurodyti autoriai neabejoja, jog šiais atvejais galioja Reglamentas Nr. 1206/2001.
         
      
      43 –	2007 m. sausio 18 d. Sprendimas CGT (C‑385/05, Rink. p. I‑611, 35 punktas) su nuoroda į 2003 m. rugsėjo 9 d. Sprendimą Jaeger (C‑151/02, Rink. p. I‑8389, 59 punktas).
      
      44 –	Tokią išvadą leidžia daryti tai, kad prašomasis teismas negrąžino prašymo, naudodamas E ar H formas.
      
      45 –	Atrodo, praktikoje teismai retai naudoja šią priemonę. Dažniau pačios šalys įpareigojamos atskleisti turimus dokumentus
         ir objektus (disclosure). Tik tuo atveju, kai disclosure procedūros įrodymams surinkti nepakanka, pradedama svarstyti dėl search order skyrimo (žr. A. Zuckerman „Zuckerman on Civil Procedure”, 2 leidimas, Londonas, 2006, 14.177 punktas).
      
      46 –	Practice Direction 25 – Interim injunctions, 7.2.
      
      47 –	Practice Direction 25 – Interim injunctions, 7.6.
      
      48 –	Žr. T. Rauscher ir J. von Hein „Europäisches Zivilprozessrecht“, 2 leidimas, Miunchenas, 2006, Reglamento 1206/2001 10 straipsnio
         13 punktas.
      
      49 –	Liudytojų apklausos atveju teisinės pagalbos procese pagal Reglamentą Nr. 1206/2001 Practice Direction 34 – Depostions and Court Attendance by Witnesses 11.3 aiškiai numatyta, kad Treasury Soliciter perima pareiškėjo vaidmenį prašomajame teisme. Žr. A. Layton ir H. Mercer „European Civil Practice“, 2 leidimas, Londonas,
         2004, 7.062 punktas. 
      
      50 –	Žr. T. Rauscher ir J. Von Hein „Europäisches Zivilprozessrecht“, 2 leidimas, Miunchenas, 2006, Reglamento 1206/2001 22 ir
         paskesni punktai. 
      
      51 –	Žr. S. Huber in: M. Gebauer ir T. Wiedmann „Zivilrecht unter Europäischem Einfluss“, Štutgartas ir kt., 2005, 29 skyrius,
         133 punktas.