CELEX: 62009CC0265
Language: sl
Date: 2010-05-06
Title: Sklepni predlogi generalnega pravobranilca - Bot - 6. maja 2010. # Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) proti BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG. # Pritožba - Znamka Skupnosti - Zahteva za registracijo figurativnega znaka ,α‘ - Absolutni razlogi za zavrnitev - Razlikovalni učinek - Znamka, sestavljena iz ene same črke. # Zadeva C-265/09 P.

SKLEPNI PREDLOGI GENERALNEGA PRAVOBRANILCA
      YVESA BOTA,
      predstavljeni 6. maja 20101(1)
      
      Zadeva C‑265/09 P
      Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT)
      proti
      BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG
      „Pritožba – Znamka Skupnosti – Znak v obliki črke – Absolutni razlogi za zavrnitev registracije – Uredba (ES) št. 40/94 – Člen 7(1)(b) – Razlikovalni učinek – Metoda presoje – Konkretna presoja glede na proizvode ali storitve, na katere se nanaša zahteva za registracijo“1.        Ali lahko Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) na podlagi člena 7(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št.
         40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti(2) iz registracije za znamko Skupnosti a priori izključi nestilizirano črko, ne da bi pri tem kršil navedeno uredbo?
      
      2.        Táko je v bistvu vprašanje iz obravnavane pritožbe, ki jo je UUNT vložil zoper sodbo Sodišča prve stopnje Evropskih skupnosti
         (zdaj Splošno sodišče) z dne 29. aprila 2009 v zadevi BORCO-Marken-Import Matthiesen proti UUNT (α).(3)
      
      3.        Z izpodbijano sodbo je Splošno sodišče ugodilo tožbi družbe BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG (v nadaljevanju:
         družba BORCO) za razveljavitev odločbe četrtega odbora za pritožbe UUNT z dne 30. novembra 2006 (v nadaljevanju: izpodbijana
         odločba), s katero je ta zahtevo za registracijo znaka „α“ zavrnil, ker naj znak ne bi imel razlikovalnega učinka, ki ga zahteva
         člen 7(1)(b) Uredbe. Splošno sodišče je namreč presodilo, da metoda, s katero je UUNT presojal razlikovalni učinek, ni bila
         v skladu z navedeno določbo, ker ni konkretno preizkusil razlikovalnega učinka zadevnega znaka glede na proizvode, navedene
         v zahtevi za registracijo. Zato je Splošno sodišče to zahtevo poslalo v ponoven preizkus UUNT.
      
      4.        UUNT v obravnavani pritožbi meni, da se z izpodbijano sodbo pravno napačno razlaga člen 7(1)(b) Uredbe, ker v nasprotju z
         navedbami Splošnega sodišča Urad ni bil zavezan k takemu preizkusu zadevnega znaka.
      
      5.        V teh sklepnih predlogih bom navedel razloge, zaradi katerih menim, da kritika UUNT v zvezi s sklepanjem Splošnega sodišča
         ni utemeljena. Pojasnil bom namreč, da je treba, odkar so v skladu s členom 4 Uredbe črke del znakov, ki se lahko registrirajo,
         presojo njihovega razlikovalnega učinka v smislu člena 7(1)(b) Uredbe opraviti v vsakem konkretnem primeru, ob upoštevanju
         značaja in posebnosti proizvodov, na katere se nanaša zahteva za registracijo. Enako kot Splošno sodišče tako menim, da je
         UUNT s tem, da ni konkretno preizkusil razlikovalnega učinka zadevnega znaka, na podlagi člena 7(1)(b) a priori iz registracije izključil nestilizirano črko ter tako napačno uporabil določbe Uredbe. Zato bom Sodišču predlagal zavrnitev
         te pritožbe.
      
      I –    Pravni okvir
      6.        Člen 4 Uredbe z naslovom Znaki, ki lahko sestavljajo znamko Skupnosti določa:
      
      „Znamka Skupnosti je lahko sestavljena iz kakršnihkoli znakov, ki jih je mogoče grafično predstaviti, kot so besede, vključno
         z osebnimi imeni, slike, črke, števila, oblika blaga ali njegove embalaže, če se s pomočjo teh znakov blago in storitve nekega
         podjetja lahko razlikujejo od blaga in storitev drugih podjetij.“
      
      7.        Člen 7 Uredbe, ki ureja absolutne razloge za zavrnitev, določa:
      
      „1.      Kot znamka se ne registrirajo: 
      […]
      (b)      znamke, ki so brez slehernega razlikovalnega učinka; 
      […]“
      8.        Navedeni določbi z enakimi besedami povzemata določbe člena 2 oziroma 3(1)(b) Prve direktive Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra
         1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami.(4)
      
      II – Dejansko stanje
      9.        Dejansko stanje, kot je opisano v izpodbijani sodbi, je mogoče povzeti, kot je navedeno v nadaljevanju.
      
      10.      Družba BORCO je 14. septembra 2005 pri UUNT na podlagi Uredbe vložila zahtevo za registracijo znamke Skupnosti. Znamka, za
         katero je bila zahtevana registracija za figurativno znamko, je znak:
      
      
      11.      Proizvodi, za katere se je zahtevala registracija znamke, spadajo v razred 33 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji
         blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kot je bil dopolnjen in spremenjen, in ustrezajo opisu
         „Alkoholne pijače, razen piva, vina, peneča vina in pijače, ki vsebujejo vino“.
      
      12.      Preizkuševalec je z odločbo z dne 31. maja 2006 na podlagi člena 7(1)(b) Uredbe zavrnil zahtevo za registracijo, ker naj znak
         ne bi imel razlikovalnega učinka. Preizkuševalec je ugotovil, da znamka, za katero se je zahtevala registracija, pomeni natančno
         reprodukcijo male grške črke „α“ brez grafične spremembe, zato naj grško govoreči kupci v tem znaku ne bi videli napotila
         na trgovski izvor proizvodov, navedenih v prijavi znamke.
      
      13.      Družba BORCO je 15. junija 2006 pri UUNT vložila pritožbo zoper navedeno odločbo. Ta pritožba je bila zavrnjena s sporno odločbo
         z obrazložitvijo, da prijavljeni znak nima razlikovalnega učinka, ki ga zahteva člen 7(1)(b) Uredbe.
      
      III – Postopek pred Splošnim sodiščem in izpodbijana sodba
      14.      Družba BORCO je z vlogo, ki jo je sodno tajništvo Splošnega sodišča prejelo 5. februarja 2007, vložila tožbo za razveljavitev
         izpodbijane odločbe. Uveljavljala je tri tožbene razloge glede kršitve treh določb Uredbe, in sicer točk (b) in (c) člena
         7(1) ter člena 12.
      
      15.      Splošno sodišče je z izpodbijano sodbo razveljavilo sporno odločbo ter zahtevo za registracijo poslalo v ponovni preizkus
         UUNT ob upoštevanju obrazložitve navedene sodbe. 
      
      IV – Postopek pred Sodiščem in predlogi strank
      16.      UUNT v pritožbi, vloženi 15. julija 2009, Sodišču predlaga, naj izpodbijano sodbo razveljavi. Sodišču primarno predlaga, naj
         tožbo za razveljavitev družbe BORCO zavrne, podredno pa, naj zadevo vrne Splošnemu sodišču v ponovno odločanje. V vsakem primeru
         pa predlaga, naj Sodišče družbi BORCO naloži plačilo stroškov postopka na obeh stopnjah.
      
      17.      Družba BORCO predlaga zavrnitev pritožbe in naložitev plačila stroškov UUNT.
      
      V –    Pritožba
      18.      Obravnavana pritožba je priložnost, da se Sodišče načelno opredeli do metode, s katero mora UUNT presojati razlikovalni učinek
         znaka, ki ga tvori posamezna nestilizirana črka, zaradi njene registracije za znamko Skupnosti. S to opredelitvijo bi se moralo
         končati nesoglasje med UUNT in Splošnim sodiščem glede tega.
      
      19.      UUNT namreč po ustaljeni praksi odločanja zavrača registracijo posameznih črk za znamke, ker so take črke po njegovem mnenju
         brez slehernega razlikovalnega učinka v smislu člena 7(1)(b) Uredbe. Ta praksa je izrecno navedena v točki 7.5.3 Smernic o
         postopkih pred UUNT (del B, naslov „Preizkus“).(5) Ta točka določa:
      
      „[…]
      […] [UUNT] še naprej ugovarja na podlagi člena 7(1)(b) [Uredbe] v primeru, ko gre zgolj za črke ali številke. Razlog za to
         je zlasti omejeno število črk ali številk, ki so na voljo drugim trgovcem. Številka ,7‘ je bila na primer zavrnjena za označevanje
         avtomobilov […].
      
      Vendar pa se posamezne črke ali številke lahko registrira, če so dovolj stilizirane, tako da splošen grafični vtis prevlada
         nad preprosto predstavitvijo črke ali številke. Tako je bila na primer odobrena registracija teh znamk:
      
      –        […] 
      –        […]
      –        […] 
      –        […] 
      Z drugimi besedami, take znake se lahko registrira, če niso samo reprodukcija številke ali črke v drugi vrsti črk.“
      20.      UUNT je tako zavrnil registracijo velikih tiskanih črk „I“ in „E“, obe odločbi pa je Splošno sodišče razveljavilo s sodbama
         z dne 13. junija 2007 v zadevi IVG Immobilien proti UUNT (I)(6) oziroma z dne 9. julija 2008 v zadevi Hartmann proti UUNT (E).(7)
      
      21.      Splošno sodišče je v izpodbijani sodbi tako kot v navedenih dveh sodbah resno kritiziralo metodo, po kateri UUNT presoja razlikovalni
         učinek znaka v obliki nestilizirane posamezne črke.
      
      22.      Kritika Splošnega sodišča se najprej nanaša na točke od 17 do 20 sporne odločbe, v katerih je odbor za pritožbe menil, da
         je posamezne črke, kakršna je tudi obravnavana, treba obravnavati, kot da so brez slehernega razlikovalnega učinka, če ni
         nobenega elementa grafične predstave. 
      
      23.      Splošno sodišče je v točki 42 izpodbijane sodbe presodilo, da je UUNT s tako analizo ob kršitvi člena 4 Uredbe tiho, toda
         nujno štel, da zadevna črka kot taka nima minimalnega razlikovalnega učinka, ki ga zahteva člen 7(1)(b) Uredbe. V točki 43
         izpodbijane sodbe pa je Splošno sodišče zlasti spomnilo, da na podlagi ustaljene sodne prakse registracija znaka za znamko
         Skupnosti ni odvisna od ugotovitve neke ravni ustvarjalnosti prijavitelja, temveč le od lastnosti znaka, zaradi katerih se
         proizvodi prijavitelja znamke ločijo od tistih, ki jih ponujajo njegovi konkurenti.
      
      24.      Splošno sodišče je ugotovilo, da odbor za pritožbe glede tega spornega znaka ni konkretno preizkusil. Zlasti je presodilo,
         da bi moral ta konkretno preizkusiti sposobnost prijavljenega znaka, če se je zdelo izključeno, da je ta znak za povprečnega
         grško govorečega potrošnika primeren za ločevanje proizvodov družbe BORCO od proizvodov, ki izvirajo od drugod.
      
      25.      Navedena kritika doseže vrhunec v točki 45 izpodbijane sodbe, v kateri Splošno sodišče ugotavlja, da „[z]avrnitev načela priznanja
         razlikovalnega učinka posameznim črkam, kot je bila navedena brez pridržka in brez opravljene [take] konkretne proučitve […],
         krši sàmo besedilo člena 4 Uredbe […], ki črke, če so primerne za razlikovanje proizvodov in storitev enega podjetja od tistih,
         ki jih ponujajo druga podjetja, šteje med znake, ki jih je mogoče grafično predstaviti in ki lahko sestavljajo znamke.“
      
      26.      Splošno sodišče je metodo, po kateri je UUNT presodil in obrazložil neobstoj razlikovalnega učinka zadevnega znaka v smislu
         člena 7(1)(b) Uredbe, še posebej preizkusilo v točkah od 53 do 56 izpodbijane sodbe. Te točke so:
      
      „53      Četrtič, odbor za pritožbe je v točki 25 [sporne] odločbe navedel, da upoštevna javnost ,mogoče‘ dojema črko ,α‘ kot označbo
         kakovosti (,A‘ kakovost), velikosti ali tipa ali vrste alkoholnih pijač, kot so tiste, ki so navedene v prijavi znamke.
      
      54      UUNT ne more potrditi, da je odbor za pritožbe s tem, da se je izrekel o tem, tudi konkretno proučil razlikovalni učinek zadevnega
         znaka. Ne glede na to, da je taka obrazložitev dvomljiva in zato brez vrednosti, ta obrazložitev namreč ne upošteva nobenih
         konkretnih dejstev, na podlagi katerih bi bilo mogoče sklepati, da upoštevna javnost prijavljeno znamko zaznava kot napotilo
         na kakovost, kot označbo velikosti, tipa ali vrste proizvodov, navedenih v prijavi znamke (v tem smislu glej zgoraj navedeno
         sodbo E, točka 44). Lahko sklepamo, da odbor za pritožbe ni ugotovil neobstoja razlikovalnega učinka prijavljene znamke.
      
      […]
      56      Iz vseh navedenih preudarkov izhaja, da je odbor za pritožbe z izpeljavo neobstoja razlikovalnega učinka prijavljenega znaka
         le iz neobstoja grafičnih sprememb ali okraševanja glede na standardno pisavo Times New Roman, ne da bi konkretno proučil
         njegovo primernost za ločevanje – z vidika upoštevne javnosti – zadevnih proizvodov od proizvodov, ki izvirajo od konkurentov
         [družbe BORCO], napačno uporabil člen 7(1)(b) Uredbe […].“
      
      27.      UUNT v podporo pritožbi uveljavlja samo en pritožbeni razlog, in sicer da je Splošno sodišče nepravilno razložilo člen 7(1)(b)
         Uredbe. Natančneje, UUNT izpodbija sklepanje Splošnega sodišča v zgoraj navedenih točkah 54 in 56 izpodbijane sodbe.
      
      28.      Ta pritožbeni razlog ima tri dele.
      
      29.      Prvič, UUNT trdi, da mu v skladu s členom 7(1)(b) Uredbe razlikovalnega učinka zadevnega znaka ni treba vedno ugotoviti s
         konkretnim preizkusom različnih proizvodov in storitev, na katere se nanaša zahteva za registracijo. Drugič, UUNT očita Splošnemu
         sodišču, da je napačno razumelo značaj presoje, ki jo mora opraviti na podlagi navedene določbe. V delu, kjer naj bi šlo za
         a priori presojo, je nujno dvomljiva. Tretjič, UUNT meni, da Splošno sodišče ni upoštevalo dokaznega bremena glede izkazovanja razlikovalnega
         učinka zadevnega znaka.
      
      30.      Pri presoji tega edinega pritožbenega razloga se mora Sodišče v bistvu opredeliti glede metode, po kateri mora UUNT v skladu
         s členom 7(1)(b) Uredbe presojati razlikovalni učinek prijavljenega znaka.
      
      A –    Prvi del: Splošno sodišče je napačno uporabilo metodo presoje razlikovalnega učinka zadevnega znaka v smislu člena 7(1)(b)
            Uredbe 
      31.      UUNT v podporo prvega dela pritožbenega razloga navaja, da mu po ustaljeni sodni praksi pri presoji razlikovalnega učinka
         zadevnega znaka na podlagi člena 7(1)(b) Uredbe ni treba vedno konkretno preizkusiti različnih proizvodov in storitev, na
         katere se nanaša zahteva za registracijo. UUNT trdi, da se lahko pri tej presoji opre na splošne navedbe glede zaznave potrošnikov.
      
      32.      Menim, da ta prvi del ni utemeljen.
      
      33.      UUNT je namreč pri graji Splošnega sodišča pomešal besedilo in namen členov 4 in 7(1)(b) Uredbe.
      
      34.      Po ustaljeni sodni praksi je temeljni namen znamke zagotavljati potrošniku ali končnemu uporabniku izvor proizvoda ali storitve,
         ki je predmet znamke, s tem da se mu omogoči brez verjetnosti zmede ta proizvod ali storitev razlikovati od tistih, ki imajo
         drug izvor.(8)
      
      35.      Člen 4 Uredbe tako določa, da je znamka Skupnosti lahko sestavljena iz kakršnih koli znakov, ki jih je mogoče grafično predstaviti,
         kot so besede, slike, črke, števila, oblika blaga ali njegove embalaže, če se s pomočjo teh znakov blago in storitve nekega
         podjetja lahko razlikujejo od blaga in storitev drugih podjetij. 
      
      36.      Navedena določba jasno predpostavlja, da je črka lahko tak znak, ki ga je mogoče registrirati kot znamko Skupnosti, kar pomeni,
         da je kot taka sposobna imeti razlikovalni učinek. Čeprav se torej v zvezi z barvo, zvokom ali vonjem lahko upravičeno pojavi
         vprašanje o sposobnosti teh kot „znakov, ki jih je mogoče registrirati“, se to vprašanje pri črki ne postavlja.
      
      37.      Vendar to ni dovolj za zagotovitev registracije črke za znamko Skupnosti. UUNT mora preizkusiti še, ali obstajajo absolutni
         razlogi za zavrnitev registracije. Natančneje, opraviti mora preizkus po členu 7(1)(b) Uredbe, ki zahteva, da se v vsakem
         posameznem primeru konkretno presodi razlikovalni učinek zadevnega znaka glede na vrsto obravnavanih proizvodov, to je zmožnost
         tega znaka za označevanje izvora blaga ali storitev, za katere se zahteva registracija. 
      
      38.      Zato je treba opraviti natančen preizkus, pri katerem ima UUNT posebne dolžnosti, ki jih je Sodišče obširno opredelilo.
      
      39.      Analiza sodne prakse Sodišča mi tako brez posebnih težav omogoča potrditev sklepanja Splošnega sodišča iz točk 54 in 56 izpodbijane
         sodbe ter zavrnitev trditve UUNT v utemeljitev prvemu delu. 
      
      40.      Sodišče je namreč glede člena 3 Direktive, katerega besedilo je enako besedilu člena 7 Uredbe, vedno opozarjalo na to, da
         izveden preizkus ob zahtevi za registracijo ne bi smel biti minimalen, da mora biti preizkus razlogov za zavrnitev iz člena
         3 Direktive strog, poglobljen in popoln in da pristojni organ v ta namen ne sme preizkusiti in abstracto.(9)
      
      41.      Po mnenju Sodišča so take zahteve utemeljene glede na vrsto nadzora, ki je predvsem predhodni nadzor, in velikega izbora tožb,
         ki so prijaviteljem na voljo, kadar UUNT zavrne registracijo določene znamke. Zaradi pravne varnosti in dobrega upravljanja
         je namreč treba preprečiti neupravičeno registracijo znamk. Sodišče je upoštevalo tudi število in značaj ovir za registracijo
         iz členov 2 in 3 Direktive (po analogiji člena 4 in 7 Uredbe). V zvezi s tem je opozorilo na to, da je eden od absolutnih
         razlogov za zavrnitev dovolj za to, da se določeni znak ne registrira kot znamka Skupnosti. Podobno je – kot je Splošno sodišče
         ugotovilo v točki 39 izpodbijane sodbe – Sodišče spomnilo tudi na to, da za neuporabo člena 7(1)(b) Uredbe zadostuje minimalni
         razlikovalni učinek.
      
      42.      Zato Sodišče, ker se registracija znamke vedno zahteva v zvezi s posamičnimi proizvodi in storitvami, meni, da je treba vprašanje
         obstoja absolutnega razloga za zavrnitev, kakršen je neobstoj razlikovalnega učinka, preučiti in concreto za vsakega od proizvodov ali storitev, za katere se zahteva registracija.(10) Čeprav se to pri določenih znamkah lahko izkaže za težavno, Sodišče kljub temu zavrača, da bi pristojni organi to jemali
         kot izgovor za domnevo, da so take znamke a priori brez slehernega razlikovalnega učinka.(11)
      
      43.      Sodišče podobno vztraja pri spoštovanju dolžnosti obrazložitve, ki jo ima vsak pristojni organ. Kot je spomnilo nedavno, je
         treba s to dolžnostjo zagotovitvi učinkovito sodno varstvo pravic prijaviteljev.(12) Natančneje, sodna praksa Sodišča zahteva, da mora pristojni organ odločitev, s katero zavrne registracijo znamke, obrazložiti
         za vsakega od proizvodov ali storitev.(13)
      
      44.      V tej fazi je vprašanje, ki si ga lahko morebiti postavim, ali preizkus razlikovalnega učinka posamezne nestilizirane črke
         na podlagi člena 7(1)(b) Uredbe upravičuje milejši preizkus od tistega, ki ga zahteva Sodišče.
      
      45.      Nikakor ne. Kot v točki 46 izpodbijane sodbe utemeljeno ugotavlja Splošno sodišče, navedena določba ne razlikuje med različnimi
         znaki z vidika presoje njihovega razlikovalnega učinka. Kot utemeljeno sklepa, so torej merila za presojo razlikovalnega učinka
         znamke, ki jo tvori posamezna črka, enaka kot tista, ki se uporabljajo za druge kategorije znamk. 
      
      46.      Zato je treba ugotoviti, da trditev UUNT, da mu pri presoji razlikovalnega učinka zadevnega znaka na podlagi člena 7(1)(b)
         Uredbe ni treba vedno konkretno preizkusiti različnih proizvodov in storitev, na katere se nanaša zahteva za registracijo,
         nima podlage v sodni praksi Sodišča.
      
      47.      Od takrat, ko so črke v skladu s členom 4 Uredbe postale znaki, ki jih je mogoče registrirati, je treba presojo njihovega
         razlikovalnega učinka v smislu člena 7(1)(b) Uredbe opraviti v okviru vsakega posameznega primera ob upoštevanju značaja in
         posebnosti proizvodov, na katere se nanaša zahteva za registracijo.
      
      48.      Kot je Splošno sodišče ugotovilo v točkah od 53 do 56 izpodbijane sodbe, je jasno, da UUNT s tem, ko je menil, da „upoštevna
         javnost ‚mogoče‘ dojema črko ‚α‘ kot označbo kakovosti (‚A‘ kakovost), velikosti ali tipa ali vrste alkoholnih pijač, kot
         so tiste, ki so navedene v prijavi znamke“, preizkusa očitno ni opravil v skladu z zahtevami sodne prakse Sodišča. Gre za
         minimalen preizkus, pri katerem se mi sklicevanje na navedbo velikosti v zvezi z razredom proizvodov, na katere se nanaša
         zahteva za registracijo, ne zdi pomembno.
      
      49.      Kljub temu pa to ne pomeni, da je treba v obravnavani zadevi črko „α“ registrirati za označevanje alkoholnih pijač. Pomeni
         samo to, da, prvič, bi moral UUNT razlikovalni učinek zadevnega znaka za proizvode, ki so navedeni v zahtevi za registracijo,
         preizkusiti in concreto ter obrazložiti to zavrnitev, in, drugič, da na podlagi člena 7(1)(b) nestilizirane črke ni mogel a priori izključiti od registracije, ne da bi kršil Uredbo.
      
      50.      Zato menim, da je lahko Splošno sodišče utemeljeno presodilo, da je UUNT napačno uporabil člen 7(1)(b) Uredbe.
      
      51.      Na podlagi navedenega torej Sodišču predlagam, naj prvi del edinega pritožbenega razloga UUNT, da je Splošno sodišče napačno
         uporabilo metodo presoje razlikovalnega učinka zadevnega znaka v smislu člena 7(1)(b) Uredbe, zavrne kot neutemeljen.
      
      B –    Drugi del: Splošno sodišče je napačno razumelo značaj preizkusa razlikovalnega učinka zadevnega znaka glede na člen 7(1)(b)
            Uredbe 
      52.      UUNT v utemeljitev drugega dela pritožbenega razloga meni, da je Splošno sodišče napačno razumelo značaj preizkusa razlikovalnega
         učinka, ki ga zahteva člen 7(1)(b) Uredbe. UUNT namreč opozarja na to, da gre za a priori preizkus in je zato njegova odločitev vedno domneva. 
      
      53.      Menim, da se lahko glede na predhodne navedbe zavrne tudi drugi del.
      
      54.      UUNT se namreč za utemeljitev minimalnega preizkusa, ki ga je opravil, in pojasnitev domnevnosti obrazložitve sklicuje na
         a priori preverjanje, ki ga mora opraviti po členu 7(1)(b) Uredbe. Prav zaradi tega in zaradi izogibanja položajem, ko bi se določeno
         znamko neutemeljeno registriralo, registracijo druge pa zmotno zavrnilo, je Sodišče – nasprotno – zahtevalo, naj UUNT opravi
         strog, poglobljen in popoln preizkus razlogov iz člena 7 Uredbe. 
      
      55.      Zato graja UUNT v zvezi s presojo Splošnega sodišča ne more uspeti in Sodišču predlagam, naj drugi del edinega pritožbenega
         razloga zavrne kot neutemeljen. 
      
      C –    Tretji del: napačna uporaba pravil v zvezi z dokaznim bremenom
      56.      UUNT se v utemeljitev tretjega dela pritožbenega razloga opira na sodbo z dne 25. oktobra 2007 v zadevi Develey proti UUNT(14) in trdi, da Splošno sodišče v točki 54 izpodbijane sodbe ni upoštevalo dokaznega bremena v zvezi z dokazovanjem razlikovalnega
         učinka znamke v smislu člena 7(1)(b) Uredbe. Splošno sodišče naj bi tako napačno presodilo, da bi moral UUNT neobstoj razlikovalnega
         učinka znamke, katere registracija se zahteva, vedno dokazati s konkretnimi dejstvi. 
      
      57.      Menim, da je treba tudi tretji del zavrniti.
      
      58.      UUNT na eni strani napačno razume točko 54 izpodbijane sodbe. Splošno sodišče je namreč v navedeni točki samo ugotovilo neobstoj
         kakršnega koli konkretnega preizkusa razlikovalnega učinka zadevnega znaka glede na proizvode iz zahteve za registracijo in
         na podlagi tega sklenilo, da odbor za pritožbe ni dokazal neobstoja razlikovalnega učinka znamke, katere registracija se zahteva.
         S takim utemeljevanjem Splošno sodišče nikakor ni napačno uporabilo pravil o dokaznem bremenu, ampak je v skladu z ustaljeno
         sodno prakso Sodišča uporabilo pravila v zvezi s presojo razlikovalnega učinka znakov, ki jo zahteva člena 7(1)(b) Uredbe.
      
      59.      Na drugi strani pa, čeprav je res, da mora v skladu z zgoraj navedeno sodbo Develey proti UUNT prijavitelj predložiti konkretne
         in utemeljene podatke, ki dokazujejo, da ima znamka, katere registracija se zahteva, kljub analizi odbora za pritožbe razlikovalni
         učinek, mora UUNT vseeno po uradni dolžnosti preizkusiti in zadostno obrazložiti neobstoj razlikovalnega učinka zadevnega
         znaka. Zdi se mi torej zelo težko potrditi, da bi se lahko UUNT z namenom odstopanja od obveznosti, ki jih ima zlasti po členu
         7(1)(b) Uredbe, oprl na tako sodno prakso.
      
      60.      Zato menim, da je tretji del edinega pritožbenega razloga UUNT neutemeljen.
      
      61.      Na podlagi vsega navedenega Sodišču predlagam, naj edini pritožbeni razlog UUNT, da je Splošno sodišče napačno razlagalo člen
         7(1)(b) Uredbe, zavrne kot neutemeljen in zato zavrne tudi njegovo pritožbo.
      
      VI – Predlog
      62.      Na podlagi navedenega Sodišču predlagam, naj razsodi: 
      
      1.      Pritožba se zavrne.
      2.      Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) se naloži plačilo stroškov.
      1 –	Jezik izvirnika: francoščina.
      
      2 –	UL 1994, L 11, str. 1. Uredba, kot je bila spremenjena (v nadaljevanju: Uredba). Razveljavljena je bila z Uredbo Sveta
         (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL L 78, str. 1), ki je začela veljati 13. aprila
         2009 in se torej ne uporablja za obravnavani spor.
      
      3 –	T‑23/07, ZOdl., str. II-887, v nadaljevanju: izpodbijana sodba.
      
      4 –	UL 1989, L 40, str. 1, v nadaljevanju: Direktiva.
      
      5 –	Na voljo na spletni strani UUNT na naslovu: http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/guidelines/examination_fr.pdf.
      
      6 –	T‑441/05, ZOdl., str. II‑1937.
      
      7 –	T‑302/06.
      
      8 –	Sodba z dne 29. septembra 1998 v zadevi Canon (C‑39/97, Recueil, str. I‑5507, točka 28).
      
      9 –	Glej sodbi z dne 12. februarja 2004 v zadevi Koninklijke KPN Nederland (C‑363/99, Recueil, str. I‑1619, točka 31) in z
         dne 15. februarja 2007 v zadevi BVBA Management, Training en Consultancy (C‑239/05, ZOdl., str. I‑1455, točka 30 in navedena
         sodna praksa).
      
      10 –	Zgoraj navedena sodba BVBA Management, Training en Consultancy (točka 31 in navedena sodna praksa).
      
      11 –	V zvezi s členom 7(1)(b) Uredbe glej sodbo z dne 29. aprila 2004 v združenih zadevah Procter & Gamble proti UUNT (od C‑468/01 P
         do C‑472/01 P, Recueil, str. I‑5141, točka 36).
      
      12 –	Sklep z dne 18. marca 2010 v zadevi CFCMCEE proti UUNT (C‑282/09 P, ZOdl., str. I-2395, točka 39 in navedena sodna praksa).
      
      13 –	Ibidem (točka 37 in navedena sodna praksa).
      
      14 –	C‑238/06 P, ZOdl., str. I‑9375, točka 50.