CELEX: 62003TJ0279
Language: sl
Date: 2006-05-10
Title: Sodba Splošnega sodišča (drugi razširjeni senat) z dne 10. maja 2006.#Galileo International Technology LLC in drugi proti Evropska komisija.#Zadeva T-279/03.

Zadeva T-279/03
      Galileo International Technology LLC in drugi
      proti
      Komisiji Evropskih skupnosti
      „Odškodninska tožba – Nepogodbena odgovornost Skupnosti – Projekt Skupnosti globalnega navigacijskega satelitskega sistema (Galileo) – Škoda, ki jo zatrjujejo imetniki znamk in firm, ki vsebujejo izraz ‚Galileo‘ – Odgovornost Skupnosti glede na to, da nezakonito ravnanje njenih organov ni podano – Neobičajna in posebna škoda“
      Sodba Sodišča prve stopnje (drugi razširjeni senat) z dne 10. maja 2006 
      Povzetek sodbe
      1.     Postopek – Tožba – Obličnostne zahteve
      (Statut Sodišča, člena 21, prvi odstavek, in 53, prvi odstavek; Poslovnik Sodišča prve stopnje, člen 44(1))
      2.     Odškodninska tožba – Pristojnost sodišča Skupnosti
      (Člena 235 ES in 288, drugi odstavek, ES)
      3.     Znamka Skupnosti – Približevanje zakonodaje – Znamke – Razlaga Uredbe št. 40/94 in Direktive 89/104 – Pravica za imetnika
            znamke, da nasprotuje nezakoniti uporabi svoje znamke – Znak, ki je enak ali podoben znamki 
      (Uredba Sveta št. 40/94, člen 9(1)(b); Direktiva Sveta 89/104, člen 5(1)(b))
      4.     Nepogodbena odgovornost – Uporaba znaka s strani institucije Skupnosti za označitev projekta
      (Člen 288, drugi odstavek, ES)
      5.     Nepogodbena odgovornost – Pogoji 
      (Člen 288, drugi odstavek, ES; Uredba Sveta št. 40/94, člen 9(1)(b); Direktiva Sveta 89/104, člen 5(1)(b))
      1.     Na podlagi člena 21, prvi odstavek, in člena 53, prvi odstavek, Statuta Sodišča ter člena 44(1)(c) Poslovnika Sodišča prve
         stopnje mora vsaka tožba vsebovati navedbo predmeta postopka in kratek povzetek tožbenih razlogov. Te navedbe morajo biti
         dovolj jasne, da toženi stranki omogočijo, da pripravi obrambo, in Sodišču prve stopnje, da odloči o tožbi. 
      
      Kadar gre za tožbo, s katero se zahteva nadomestilo škode, ki jo je domnevno povzročila institucija Skupnosti, očitkov, ki
         se nanašajo na nespoštovanje pravic iz nacionalnih znamk, registriranih v državah članicah Skupnosti, kot so opredeljene v
         členu 5(1)(b) Direktive 89/104 o znamkah, ni mogoče razglasiti za nedopustne, ker tožeče stranke niso natančneje navedle nacionalnih
         zakonodaj, katerih kršitev se zatrjuje. Dejansko bi bilo treba sklicevanje na člen 5(1)(b) Direktive obravnavati kot dovolj
         jasno in določno, ker ta določba usklajuje pravila o pravicah, ki jih podeljuje znamka, ker opredeljuje izključno pravico,
         ki jo uživajo imetniki znamk v Skupnosti, in ker ni sporno, da je bila prenesena v nacionalno pravo držav članic, v katerih
         so znamke, ki se jih uveljavlja, registrirane.
      
      Nasprotno, ker je člen 5(2) in (5) Direktive omejen na to, da državam članicam omogoča predvideti boljše varstvo znamk, ki
         imajo ugled, bi bilo treba očitek kršitve te določbe razglasiti za nedopusten, če v tožbi ni navedenega posebnega ugleda zadevnih
         znamk in načinov varstva, ki jim ga podeljuje zadevna nacionalna ureditev.
      
      Poleg tega glede znamk, registriranih v tretjih državah, sklicevanje na Direktivo ni dovolj, da se odpravi neobstoj navedb
         glede narave in obsega pravic iz znamke, ki so domnevno podeljene z zadevnimi zakonodajami zunaj Skupnosti.
      
      (Glej točke 36, od 40 do 42, 44 in 45.)
      2.     Iz členov 288, drugi odstavek, ES in 235 ES izhaja, da je sodišče Skupnosti pristojno naložiti Skupnosti kakršno koli obliko
         nadomestila škode, ki je v skladu s splošnimi načeli, skupnimi pravnim ureditvam držav članic na področju nepogodbene odgovornosti,
         vključno z – če se zdi skladno s temi načeli – vračilom v naravi, po potrebi v obliki odredbe, da se nekaj stori ali opusti.
      
      V zvezi s tem enako varstvo, podeljeno imetniku nacionalne znamke znotraj Skupnosti, v skladu s členom 5(1) Direktive 89/104
         o znamkah, na podlagi katerega taka znamka podeljuje imetniku pravico, „da tretjim osebam prepove“ njeno uporabo, izhaja iz
         splošnih načel, skupnih pravnim ureditvam držav članic v smislu člena 288, drugi odstavek, ES. Dejansko ima Direktiva 89/104
         na področju znamk namen, da registrirane nacionalne znamke v vseh državah članicah uživajo enako varstvo in člen 5(1) te direktive
         znotraj Skupnosti usklajuje pravila o pravicah, ki jih podeljuje znamka. Poleg tega Uredba št. 40/94 o znamki Skupnosti, ki
         je na podlagi člena 249, drugi odstavek, ES v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah, v členu
         98(1) določa, da če sodišča za znamke Skupnosti ugotovijo, da je toženec kršil – ali je grozila nevarnost, da bo kršil – znamko
         Skupnosti, izdajo odredbo, „ki tožencu prepoveduje nadaljevanje dejanj, s katerimi je kršil ali bi lahko kršil znamko Skupnosti“
         in sprejmejo ukrepe, katerih cilj je zagotoviti, da se ta prepoved upošteva.
      
      Čeprav se enako varstvo imetnika znamke v državah članicah izvede s postopkovnim ukrepom, s katerim pristojna nacionalna sodišča
         lahko izdajo sodbe, s katerimi toženi stranki prepovejo kršitev uveljavljanih pravic iz znamke, naj sodišče Skupnosti načeloma
         ne bi izključilo Skupnosti iz ustreznega postopkovnega ukrepa, zato ker ima izključno pristojnost odločati o odškodninskih
         tožbah za škodo, ki se lahko pripiše Skupnosti.
      
      (Glej točke od 63 do 67.)
      3.     Določbe člena 5(1)(b) Direktive 89/104 o znamkah in člena 9(1)(b) Uredbe št. 40/94 o znamki Skupnosti pogojujejo varstvo imetnika
         znamke, prvič, z obstojem verjetnosti zmede predvsem kot posledice enakosti ali podobnosti proizvodov ali storitev, ki jih
         zajemata sporna znamka in znak, in drugič, s tem, da se uporaba tretje osebe lahko opredeli kot „uporaba v gospodarskem prometu“.
      
      Zato lahko uporaba znaka s strani Skupnosti za označitev projekta Skupnosti krši navedene določbe samo, če se ugotovi, da
         se je uporabljal za označitev proizvodov ali storitev, ki so podobne ali enake proizvodom in storitvam, ki jih zajemajo znamke,
         ki se jih uveljavlja, in da se je izvajala v okviru gospodarske dejavnosti z namenom pridobivanja ekonomske koristi.
      
      (Glej točke 105 in 106, 111 in 114.)
      4.     Samo dejanja ali ravnanja, ki jih je mogoče pripisati instituciji ali organu Skupnosti, so lahko podlaga za nepogodbeno odgovornost
         Skupnosti. Dejansko mora biti očitana škoda dovolj neposredna posledica očitanega ravnanja, to pomeni, da mora biti to ravnanje
         odločilni vzrok škode. Nasprotno pa ni naloga Skupnosti, da popravi vsako škodljivo posledico ravnanja svojih organov, četudi
         nepomembno.
      
      Glede uporabe znaka, ki si ga je pridržala institucija za označitev projekta Skupnosti, s strani zasebnih podjetij, zainteresiranih
         za navedeni projekt v povezavi z njihovimi gospodarskimi dejavnostmi, je odgovornost Skupnosti podana samo, ko ta uporaba
         temelji na izbiri, ki so jo ta podjetja opravila neodvisno. Ker se domneva, da podjetja poznajo pravo Skupnosti in pravo znamk,
         se dejansko zdi primerno, da se jih glede na upoštevne pravne določbe obravnava kot odgovorna za lastno ravnanje na trgu.
         Tako izbiro podjetij bi bilo torej treba obravnavati kot neposreden in odločilen vzrok očitane škode, saj je morebitni prispevek
         Komisije k tej škodi preveč nepomemben, da bi se odgovornost zadevnih podjetij lahko prenesla na Komisijo. 
      
      (Glej točke 129 in 130, 132, 134 in 135.)
      5.     V primeru škode, povzročene z ravnanjem institucij Skupnosti, katerega nezakonitost ni dokazana, je lahko podana nepogodbena
         odgovornost Skupnosti, če so kumulativno izpolnjeni pogoji glede obstoja dejanske škode, vzročne zveze med to škodo in ravnanjem
         institucij Skupnosti ter neobičajnosti in posebnosti zadevne škode. Škoda, ki jo lahko utrpijo gospodarski subjekti zaradi
         ukrepov institucij Skupnosti, je neobičajna, kadar presega meje gospodarskih tveganj, povezanih z dejavnostmi v zadevnem sektorju.
      
      V zvezi s tem škode, povzročene z uporabo izraza za označitev projekta s strani institucije, ni mogoče obravnavati, kot da
         presega meje tveganj, povezanih z uporabo tega izraza v zvezi z znamkami, ker se je imetnik znamke z značilnostmi izbranega
         izraza prostovoljno izpostavil tveganju, da bi kdo drug lahko zakonito, torej brez poseganja v njegove pravice iz znamke,
         tak projekt poimenoval z istim znamenitim imenom.
      
      (Glej točke od 147 do 150.)
SODBA SODIŠČA PRVE STOPNJE (drugi razširjeni senat)
      z dne 10. maja 2006(*)
      
      „Odškodninska tožba – Nepogodbena odgovornost Skupnosti – Projekt Skupnosti globalnega navigacijskega satelitskega sistema (Galileo) – Škoda, ki jo zatrjujejo imetniki znamk in firm, ki vsebujejo izraz ‚Galileo‘ – Odgovornost Skupnosti, glede na to da nezakonito ravnanje njenih organov ni podano – Neobičajna in posebna škoda“
      V zadevi T‑279/03,
      Galileo International Technology LLC, s sedežem v Bridgetownu (Barbade),
      
      Galileo International LLC, s sedežem v Wilmingtonu, Delaware (Združene države),
      
      Galileo Belgium SA, s sedežem v Bruslju (Belgija),
      
      Galileo Danmark A/S, s sedežem v Kopenhagnu (Danska),
      
      Galileo Deutschland GmbH, s sedežem v Frankfurtu na Majni (Nemčija),
      
      Galileo España, SA, s sedežem v Madridu (Španija),
      
      Galileo France SARL, s sedežem v Roissy-en-France (Francija),
      
      Galileo Nederland BV, s sedežem v Hoofdorpu (Nizozemska),
      
      Galileo Nordiska AB, s sedežem v Stockholmu (Švedska),
      
      Galileo Portugal Ltd, s sedežem v Algesu (Portugalska),
      
      Galileo Sigma Srl, s sedežem v Rimu (Italija),
      
      Galileo International Ltd, s sedežem v Langleyu, Berkshire (Združeno kraljestvo),
      
      The Galileo Co., s sedežem v Londonu (Združeno kraljestvo),
      
      Timas Ltd, s sedežem v Dublinu (Irska),
      
      ki jih zastopajo C. Delcorde, J.-N. Louis, J.-A. Delcorde in S. Maniatopoulos, avocats, z naslovom za vročanje v Luxembourgu,
      tožeče stranke,
      proti
      Komisiji Evropskih skupnosti, ki jo zastopata N. Rasmussen in M. Huttunen, zastopnika, skupaj z A. Berenboomom in N. Van den Bosschejem, avocats, z naslovom
         za vročanje v Luxembourgu,
      
      tožena stranka,
      zaradi odškodninskega zahtevka, na eni strani, naj se zagotovi, da Komisija preneha uporabljati izraz „Galileo“ v zvezi s
         projektom Skupnosti globalnega navigacijskega satelitskega sistema in spodbujati tretje osebe k uporabi tega izraza, ter na
         drugi strani, da se povrne škoda, ki so jo tožeče stranke utrpele zaradi uporabe in oglaševanja navedenega izraza s strani
         Komisije, domnevno podobnega znamkam, ki so jih registrirale tožeče stranke, ter njihovim firmam,
      
      SODIŠČE PRVE STOPNJEEVROPSKIH SKUPNOSTI (drugi razširjeni senat),
      
      v sestavi J. Pirrung, predsednik, A. W. H. Meij, N. J. Forwood, sodnika, I. Pelikánová, sodnica, in S. Papasavvas, sodnik,
      sodna tajnica: C. Kristensen, administratorka,
      na podlagi pisnega postopka in obravnave z dne 30. novembra 2005,
      izreka naslednjo
      Sodbo
       Dejansko stanje
      1.     Izraz „Galileo“, ki ga uporabljajo tožeče stranke
      1       Skupino podjetij Galileo, katere del so tožeče družbe, je leta 1987 ustanovilo enajst severnoameriških in evropskih letalskih
         družb. Skupina je ena izmed vodilnih na svetu v ponudbi in dobavi elektronskih storitev za sektorje zračnega prevoza, potovanja,
         prostega časa in hotelske industrije v zvezi z dostopom do podatkov o ponudbah, delovnem času in cenah. Njene stranke so predvsem
         potovalne agencije, hotelirska društva, družbe za dajanje vozil v najem, letalske družbe, organizatorji potovanj in križarjenj.
      
      2       Izraz „Galileo“ je del firm, imen družb in imen domen tožečih strank. Tožeča stranka Galileo International Technology LLC
         je imetnik različnih nacionalnih znamk, besednih in figurativnih, ki jih je registrirala med letoma 1987 in 1990 ter v katerih
         je ta izraz bodisi edini ali pa eden izmed delov, kot je, na primer, besedna znamka GALILEO, registrirana v Franciji 17. septembra
         1987, v Nemčiji 18. avgusta 1988 in v Španiji 3. oktobra 1988.
      
      3       Tožeča stranka Galileo International Technology LLC je poleg tega imetnik več znamk Skupnosti, ki so bile registrirane na
         podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL L 11, str. 1), kot je bila spremenjena,
         pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT). Gre za naslednji figurativni znamki:
      
      
         
      
         
      4       Prva izmed teh figurativnih znamk je bila registrirana 4. marca 1999, nato pa znova 9. marca 2004, druga pa 20. januarja 2000.
         Navedena tožeča stranka je tudi imetnik besedne znamke GALILEO, registrirane 1. oktobra 2003. Vse te znamke so bile registrirane
         za proizvode in storitve iz razredov 9, 16, 35, 38, 39, 41 in 42 v smislu Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji
         blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kot je bil revidiran in spremenjen.
      
      5       Te znamke Skupnosti in nacionalne znamke (v nadaljevanju: znamke tožečih strank) so bile med drugim registrirane za označitev
         telekomunikacijskih storitev v obliki prenosa podatkov, računalniških programov v zvezi zračnim prevozom, najemom vozil in
         rezervacijami potovanj, razvedrilnih storitev, storitev na področju nastanitve in restavracij ter električnih in računalniških
         strojev, računalnikov, programske opreme in urejevalnikov besedil.
      
      2.     Izraz „Galileo“, ki ga uporablja Komisija
      6       Komisija je 10. februarja 1999 sprejela sporočilo z naslovom „Galileo − vključevanje Evrope v novo generacijo satelitskih
         navigacijskih storitev“ (KOM (99) 54 končno). S tem sporočilom je Komisija skušala omogočiti ustanovitev satelitskega sistema
         z imenom Galileo, ki bi pokrival potrebe civilnih uporabnikov z vsega sveta na področju radionavigacije, določanja položaja
         in časa. Po mnenju Komisije bo Galileo združljiv z dvema obstoječima operativnima sistemoma − ameriškim sistemom GPS (Global
         Positioning System (globalni sistem za določanje položaja)) in ruskim sistemom Glonass (Global Orbiting Navigation Satellite
         System (sistem za globalno satelitsko navigacijo)) − in bi lahko zagotovil nov globalni sistem satelitske navigacije: GNSS
         (Global Navigation Satellite System (sistem za svetovno satelitsko navigacijo)). Že na začetku je bila pri stroških izvedbe
         projekta Galileo načrtovana finančna udeležba zasebnega sektorja.
      
      7       Z resolucijo z dne 19. julija 1999 o vključevanju Evrope v novo generacijo satelitskih navigacijskih storitev Galileo – Opredelitvena
         faza (UL C 221, str. 1) je Svet odobril zgoraj omenjeno sporočilo Komisije.
      
      8       Komisija je 22. novembra 2000 sprejela sporočilo Svetu in Evropskemu parlamentu o Galileu (KOM (2000) 750 končno), ki opisuje
         rezultate opredelitvene faze programa Galileo in predstavlja njegove ekonomske in finančne vidike ter strukturo upravljanja.
         Glede zaporednih stopenj programa se sporočilo nanaša na fazo razvoja satelitov (od 2001 do 2005), uvajalno fazo v zvezi z
         njihovo izgradnjo in izstrelitvijo (2006 in 2007) ter fazo ekonomskega in komercialnega obratovanja novega sistema (od 2008
         dalje).
      
      9       Z resolucijo z dne 5. aprila 2001 o projektu Galileo (UL C 157, str. 1) je Svet odobril elemente, potrebne za razvojno fazo.
         Predvsem je povabil Komisijo, da začne postopek javnega razpisa z namenom omogočiti udeležbo zasebnega sektorja pri projektu
         in opredeliti komercialne storitve, ki jih bo nudil Galileo. Svet je tudi poudaril interes glede tega, da zasebni sektor prevzame
         trdno finančno zavezo, ki mu omogoča sodelovanje pri uvajalni fazi.
      
      10     Z Uredbo (ES) št. 876/2002 z dne 21. maja 2002 o ustanovitvi skupnega podjetja Galileo (UL L 138, str. 1) je Svet na predlog
         Komisije uporabil člena 171 ES in ustanovil navedeno skupno podjetje, katerega namen je, na eni strani, zagotoviti upravljanje
         projekta za raziskovalno, razvojno in predstavitveno fazo ter na drugi sprostiti finančna sredstva, dodeljena programu Galileo.
         Ustanovna člana skupnega podjetja sta bila Evropska skupnost, ki jo zastopa Komisija, in Evropska vesoljska agencija (ESA),
         pri čemer lahko postane član tudi vsako zasebno podjetje, ki zadosti merilom, določenim v ta namen.
      
      11     V sporočilu Parlamentu in Svetu z dne 15. oktobra 2002 z naslovom „Napredek programa Galileo“ (UL C 248, str. 2) je Komisija
         poudarila, da naj bi program Galileo med uvajalno in obratovalno fazo upravljal zasebni gospodarski subjekt. V ta namen je
         moralo skupno podjetje Galileo objaviti javni razpis, katerega cilj je bil izbrati zasebni konzorcij, ki bi se mu podelila
         koncesija za uvajanje in obratovanje sistema.
      
      12     Pred Sodiščem prve faze je Komisija poudarila odločilno tehnološko, ekonomsko in strateško pomembnost evropskega sistema radionavigacije,
         ker so številne industrijske aplikacije odvisne od obvladovanja te tehnologije. V zvezi s tem je Komisija med drugim omenila
         upravljanje prometnega sistema (vodenje motornih vozil), vodenje okoljskih politik, ureditev ozemlja, meteorologijo, geologijo,
         javna dela, energijo, preprečitev naravnih nesreč ali industrijskih tveganj, podporo pri operacijah civilne zaščite ob katastrofi,
         politiko kmetijskega nadzora in fizično varnost oseb. Po mnenju Komisije bo evropski sistem v prihodnosti zagotavljal:
      
      –       brezplačno osnovno storitev, namenjeno uporabi „širše javnosti“;
      –       komercialno storitev za poklicne namene;
      –       „vitalno“ storitev za uporabo, pri kateri gre za človeško življenje, kot je zračna ali morska plovba;
      –       storitev iskanja in reševanja, namenjeno izboljšanju obstoječih sistemov pomoči v stiski;
      –       vladno storitev, predvsem za potrebe civilne zaščite, nacionalne varnosti in spoštovanja zakonov.
      13     Komisija je obrazložila, da se je strošek razvojne faze povečal na 1,1 milijarde evrov, ki sta ga enako financirali Evropska
         unija in ESA. Za strošek uvajalne faze, namreč 2,1 milijarde evrov, naj bi odgovornost prevzel prihodnji koncesionar sistema.
         V zvezi s komercialno obratovalno fazo je Komisija pred Sodiščem prve stopnje navedla, da je začetek komercialnega obratovanja
         predviden za leto 2010.
      
      3.     Zahteva za registracijo znamke Skupnosti, ki jo je vložila Komisija
      14     Komisija je 21. junija 2002 na podlagi Uredbe št. 40/94 zahtevala registracijo znamke Skupnosti, to je barvnega figurativnega
         znaka. Gre za stiliziran krog, ki se zgleduje po logih Evropske unije in ESA ter vsebuje besedo „Galileo“:
      
      
         
      Prijava znamke obsega „raziskave in razvoj na področju satelitske radionavigacije“, ki sodijo v razred 42 Nicejskega aranžmaja.
      15     14. marca 2003 je tožeča stranka Galileo International LLC vložila ugovor na podlagi člena 42 Uredbe št 40/94 zoper registracijo
         te znamke. Z odločbo z dne 29. septembra 2005 je oddelek za ugovore UUNT zavrnil ugovor. Tožeča stranka je to odločbo izpodbijala
         pred odbori za pritožbe UUNT.
      
      16     Avgusta 2003 sta Komisija in ESA deponirali znak programa satelitske radionavigacije Galileo pri Svetovni organizaciji za
         intelektualno lastnino (WIPO) v Ženevi na podlagi Pariške konvencije za varstvo industrijske lastnine z dne 20. marca 1883,
         zadnjič revidirane v Stockholmu 14. julija 1967 in spremenjene 28. septembra 1979 (zbirka pogodb Združenih narodov, vol. 828,
         št. 11847, str. 108, v nadaljevanju: Pariška konvencija).
      
      4.     Izmenjava dopisov med tožečimi strankami in Komisijo
      17     Z dopisom z dne 30. aprila 2001 so tožeče stranke Komisiji oporekale uporabo izraza „Galileo“ za označitev njenega projekta
         radionavigacije. Trdile so, da jim ta uporaba povzroča škodo in krši njihove pravice iz znamke. 4. februarja 2002 je Komisija
         odgovorila in trdila, da uporaba izraza „Galileo“ za njen projekt ne posega v pravice iz znamke.
      
      18     Nato so si tožeče stranke in Komisija intenzivno dopisovale. Tožeče stranke so ohranile mnenje, da je Komisija uporabljala
         izraz „Galileo“ v komercialnem kontekstu ter tako k temu spodbujala tudi tretje osebe in to za proizvode in storitve, ki so
         podobni tistim, označenim z znamkami tožečih strank. Komisija je menila, nasprotno, da naj bi Galileo do leta 2008 ostal raziskovalni
         program in program tehnološkega razvoja, ki do tega datuma ne bo ustvarjal nikakršnega komercialnega prihodka, in da naj bi
         bile storitve rezervacij, ki jih ponujajo tožeče stranke, dejavnosti, ki so povsem drugačne od satelitskega določanja položaja.
      
      5.     Sodne in upravne tožbe, ki so jih tožeče stranke začele vzporedno s tem sporom
      19     Tožeča stranka Galileo International Technology LLC je pred Tribunal de commerce de Bruxelles izpodbijala uporabo izraza „Galileo“
         belgijske družbe Galileo Industries, katere namen je sodelovati pri razvoju dejavnosti v zvezi z vesoljsko industrijo in ki
         združuje glavna evropska industrijska podjetja, ki se zanimajo za program Galileo. S sodbo z dne 1. septembra 2003 je Tribunal
         de commerce zavrnilo tožbo z razsodbo, da je – med drugim – sektor dejavnosti tožeče stranke drugačen od sektorja družbe Galileo
         Industries. Tožeča stranka se je zoper to odločitev pritožila. O zadevi trenutno odloča prizivno sodišče v Bruslju.
      
      20     Tožeča stranka Galileo International Technology LLC je poleg tega pri UUNT vložila različne ugovore zoper zahteve za registracijo
         znamk, ki vsebujejo izraz „Galileo“, ki jih je vložila nemška družba Astrium, ki kot odvisna družba European Aeronautic Defense
         and Space Company (EADS) šteje za eno največjih evropskih podjetij za vesoljsko navigacijo in se tudi zanima za program Galileo.
      
      21     Končno, ista tožeča stranka je deželnemu sodišču München (Nemčija) predložila zahtevo, s katero predlaga, na eni strani, naj
         se Astrium prepove uporaba izraza „Galileo“ za označitev več proizvodov in storitev ter na drugi strani, naj ugotovi odškodninsko
         odgovornost Astrium za škodo, ki jo je povzročila navedena uporaba. To sodišče je zahtevi ugodilo, tako da je 17. februarja
         2004 razsodilo, da so sporne dejavnosti podobne in da bi nasprotujoča si znaka lahko ustvarila zmedo. To odločitev je potrdilo
         prizivno sodišče München s sodbo z dne 13. januarja 2005, ki je postala pravnomočna, ko je nemško zvezno sodišče s sklepom
         z dne 24. novembra 2005 zavrnilo pritožbo, ki jo je vložila Astrium.
      
       Postopek in predlogi strank
      22     Z vlogo, vloženo v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 5. avgusta 2003, so tožeče stranke vložile to tožbo.
      23     Na podlagi poročila sodnika poročevalca je Sodišče prve stopnje (drugi senat) odločilo, da bo začelo ustni postopek, ne da
         bi izvedlo predhodne pripravljalne ukrepe. Vendar je postavilo vrsto vprašanj, na katera so stranke odgovorile v predpisanem
         roku. Poleg tega je Sodišče prve stopnje po zaslišanju strank predložilo zadevo drugemu razširjenemu senatu.
      
      24     Stranke so podale ustne navedbe in odgovore na vprašanja Sodišča prve stopnje na obravnavi z dne 30. novembra 2005.
      25     Tožeče stranke Sodišču prve stopnje predlagajo, naj:
      –       Komisiji prepove:
      –       vsakršno uporabo izraza „Galileo“ v zvezi s projektom sistema satelitske radionavigacije;
      –       spodbujati, neposredno ali posredno, tretje osebe k uporabi tega izraza v okviru navedenega projekta;
      –       udeležbo pri uporabi tega izraza prek tretjih oseb;
      –       Komisiji naloži, naj tožečim strankam, ki nastopajo skupaj in kot solidarni upniki, plača znesek 50 milijonov evrov kot odškodnino
         za pretrpljeno premoženjsko škodo;
      
      –       podredno, Komisiji naloži plačilo zneska 240 milijonov evrov, če vztraja pri uporabi izraza „Galileo“;
      –       Komisiji naloži plačilo zamudnih obresti, izračunanih glede na referenčno obrestno mero Evropske centralne banke, povečano
         za 2 odstotni točki od datuma vložitve tožbe;
      
      –       Komisiji naloži plačilo stroškov.
      26     Komisija Sodišču prve stopnje predlaga, naj:
      –       zavrne tožbo kot nedopustno v delu, kjer temelji na očitku kršitve znamke, firme, imena družbe ali imena domene;
      –       jo v preostalem delu zavrne kot neutemeljeno;
      –       tožečim strankam naloži plačilo stroškov.
       Pravo
      27     Ugotoviti je treba , da zahteva za izdajo odredbe in odškodninski zahtevek, ki so ju vložile tožeče stranke na podlagi členov
         235 in 288, drugi odstavek, ES, temeljita, na eni strani, na kršitvi njihovih pravic iz znamke, ki jim jih podeljujeta člen
         5(1)(b) Prve direktive Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi
         znamkami (UL 1989 L 40, str. 1, v nadaljevanju: Direktiva) in glede na bistvo člen 9(1)(b) Uredbe št. 40/94, ter na drugi
         strani na kršitvi imen družb, firm in imen domene tožečih strank, zaščitenih s členom 8 Pariške konvencije.
      
      1.     Dopustnost
       Trditve strank
      28     Komisija trdi, da je tožba nedopustna, ker določeni očitki, navedeni v vlogi, ne izpolnjujejo določenih zahtev glede jasnosti
         in določnosti.
      
      29     V delu, kjer ji tožeče stranke očitajo, da je škodovala njihovim nacionalnim znamkam, Komisija poudarja, da tožeče stranke,
         čeprav naštejejo znamke, na katere se domnevno nanaša ta spor – namreč 204 znamk v različnih državah, izmed katerih jih je
         24 registriranih v državah članicah Skupnosti –, ne navedejo nobenih nacionalnih določb, ki se domnevno kršijo. Komisija meni,
         da brez teh navedb od nje ni mogoče zahtevati, naj bi domnevala, katere nacionalne določbe naj bi bile domnevno kršene.
      
      30     Tožeče stranke glede svojih znamk Skupnosti niso navedle, zakaj bi kršitev ene ali druge izmed teh znamk utemeljevala odgovornost
         Skupnosti. Predvsem se niso oprle na posebne določbe člena 9(1)(b) Uredbe št 40/94.
      
      31     Tožeče stranke tudi ne razložijo, kako naj bi bila njihova imena družb, firme in imena domen prizadeta. Dejansko se v delu,
         v katerem se opirajo samo na člen 8 Pariške konvencije, tožeče stranke ne sklicujejo na upoštevno nacionalno zakonodajo, v
         katero je bila prenesena ta konvencija, in tako ne podajo razlogov, zaradi katerih naj bi bila Skupnost zavezana s to pogodbo,
         katere stranka ni.
      
      32     Končno se Komisija sklicuje na nedopustnost predlogov, s katerimi se od Sodišča prve stopnje zahteva, naj nanjo naslovi odredbe.
         Pogodba ES dejansko ne podeljuje take pristojnosti sodišču Skupnosti.
      
      33     Tožeče stranke ugovarjajo, da odsotnost natančnega sklicevanja na nacionalne zakone ni preprečevala Komisiji, da bi razumela
         predmeta tožbe ali ustrezno pripravila obrambo.
      
      34     Glede člena 8 Pariške konvencije tožeče stranke trdijo, da ta določba predpisuje načelo varstva firm, ki zavezuje vse države
         članice. S kršitvijo tega načela naj bi Komisija storila nezakonito dejanje.
      
      35     V zvezi s predlogi, naj Sodišče prve stopnje Komisiji prepove uporabo izraza „Galileo“, tožeče stranke menijo, da ti ne zajemajo
         niti najmanjšega vmešavanja v področje politične ali upravne pristojnosti Komisije. Gre samo za to, da se krivdno ravnanje
         konča in prepreči povečanje pretrpljene škode.
      
       Presoja Sodišča prve stopnje
       Zahteva, naj bo tožba jasna in določna
      36     Na podlagi člena 21, prvi odstavek, in člena 53, prvi odstavek, Statuta Sodišča ter člena 44(1)(c) Poslovnika Sodišča prve
         stopnje mora vsaka tožba vsebovati navedbo predmeta postopka in kratek povzetek tožbenih razlogov. Te navedbe morajo biti
         dovolj jasne, da toženi stranki omogočijo, da pripravi obrambo, in Sodišču prve stopnje, da po potrebi odloči o tožbi tudi
         brez nadaljnjih informacij. Da se zagotovita pravna varnost in dober potek sojenja, je za dopustnost tožbe potrebno, da bistveno
         dejansko in pravno stanje, na katerega se tožba opira, vsaj na kratko, vendar povezano in razumljivo, izhaja iz besedila same
         tožbe (sodbi Sodišča prve stopnje z dne 29. januarja 1998 v zadevi Dubois in Fils proti Svetu in Komisiji, T‑113/96, Recueil,
         str. II‑125, točka 29, in z dne 10. aprila 2003 v zadevi Travelex Global and Financial Services in Interpayment Services proti
         Komisiji, T‑195/00, Recueil, str. II‑1677, točka 26).
      
      37     Da bi zadostila tem zahtevam, mora tožba, s katero se zahteva nadomestilo škode, ki jo je domnevno povzročila institucija
         Skupnosti, vsebovati podatke, ki omogočajo ugotovitev ravnanja, ki ga tožeča stranka očita instituciji, razloge, zaradi katerih
         meni, da obstaja vzročna zveza med ravnanjem in škodo, za katero trdi, da jo je utrpela, ter vrsto in obseg škode (sodba v
         zadevi Travelex Global and Financial Services in Interpayment Services proti Komisiji, točka 36 zgoraj, točka 27).
      
      –       Nacionalne znamke, znamke znotraj Skupnosti in znamke zunaj Skupnosti
      38     Glede očitkov v zvezi s škodo, povzročeno nacionalnim znamkam, iz tožbe izhaja, da skušajo tožeče stranke uveljaviti odgovornost
         Skupnosti, da bi dobile odškodnino za zatrjevano škodo, namreč izgubo bistvenih nalog in vrednosti njihovih nacionalnih znamk.
         To škodo, ki je bila domnevno pretrpljena zaradi uporabe znaka Galileo, naj bi bilo po mnenju tožečih strank mogoče pripisati
         Komisiji. Ta naj bi med drugim povzročila zatrjevano škodo s tem, da ni spoštovala navedenih pravic iz znamke, kot so opredeljene
         s členom 5(1)(b) Direktive.
      
      39     Člen 5(1)(b) Direktive podeljuje imetniku registrirane znamke pravico, da „tretjim osebam prepove, da brez njegovega dovoljenja
         v gospodarskem prometu uporabijo [...] katerikoli znak, pri katerem zaradi njegove enakosti ali podobnosti z znamko in enakosti
         ali podobnosti blaga ali storitev, označenih z znamko in znakom, obstaja verjetnost zmede v javnosti, ki vključuje verjetnost
         povezovanja med znakom in znamko“.
      
      40     Sklicevanje na člen 5(1)(b) Direktive v tožbi bi bilo treba obravnavati kot dovolj jasno in določno glede 24 znamk, registriranih
         v državah članicah Skupnosti. Dejansko člen 5(1) Direktive znotraj Skupnosti usklajuje pravila o pravicah, ki jih podeljuje
         znamka, in opredeljuje izključno pravico, ki jo uživajo imetniki znamk v Skupnosti (sodbi Sodišča z dne 16. julija 1998 v
         zadevi Silhouette International Schmied, C‑355/96, Recueil, str. I‑4799, točka 25, in z dne 12. novembra 2002 v zadevi Arsenal
         Football Club, C‑206/01, Recueil, str. I‑10273, točka 43). Države članice Skupnosti so morale prenesti to določbo v nacionalno
         pravo in Komisija ni izpodbijala, da je bil ta prenos v celoti izpeljan za navedenih 24 znamk, ki jih zajema ta direktiva.
      
      41     Posledično teh očitkov ni mogoče razglasiti za nedopustne, ker tožeče stranke niso natančneje navedle domnevno kršenih nacionalnih
         zakonodaj. Ugovor nedopustnosti Komisije je zato treba glede tega zavrniti.
      
      42     Nasprotno pa glede 178 znamk, registriranih v tretjih državah, sklicevanje tožečih strank na Direktivo ni dovolj, da se odpravi
         odsotnost navedb glede narave in obsega pravic iz znamke, ki so domnevno podeljene z zadevnimi zakonodajami izven Skupnosti.
         Zaradi molka tožečih strank v zvezi s tem ni mogoče niti, da bi tožena stranka pripravila obrambo, niti, da bi Sodišče prve
         stopnje odločilo o tožbi v delu, v katerem tožeče stranke trdijo, da je bila zatrjevana škoda povzročena s kršitvijo teh pravic
         iz znamke.
      
      43     Zato je treba tožbo razglasiti za nedopustno v delu, v katerem se očita kršitev teh pravic. Poleg tega so tožeče stranke v
         odgovoru na pisno vprašanje Sodišča prve stopnje priznale, da se ne morejo sklicevati na pravice, ki jim jih podeljujejo znamke,
         registrirane v tretjih državah.
      
      –       Znamke, ki uživajo ugled
      44     Tožeče stranke se v točki 40 replike sklicujejo na ugled svojih znamk. Glede tega, da skušajo uveljavljati člen 5(2) in (5)
         Direktive, zadošča spomniti, da je ta določba omejena na to, da omogoča državam članicam predvideti boljše varstvo znamk,
         ki imajo ugled, če ne obstaja podobnost spornih proizvodov in storitev ter tudi proti uporabi znaka za druge namene kot za
         razlikovanje proizvodov ali storitev. Vendar tožeče stranke v tožbi niso jasno navedle posebnega ugleda svojih znamk in načinov
         varstva, ki jim ga podeljuje zadevna nacionalna ureditev.
      
      45     Čeprav se torej zdi mogoče, da je Komisija s spornim ravnanjem prizadela ugled njihovih znamk, pa tožeče stranke niso navedle
         tožbenega razloga, ki bi zadostil zgoraj navedenim zahtevam po določnosti. Tožbo je zato treba v delu, v katerem se nanaša
         na očitek kršitve člena 5(2) in (5) Direktive, razglasiti za nedopustno. 
      
      –       Znamke Skupnosti
      46     Ugotoviti je treba, da so tožeče stranke v tožbi omenile svojih pet „znamk Skupnosti in zahtev za registracijo znamk Skupnosti“
         ter se sklicevale na „kršitev pravic iz znamke Galileo International Technology in pravic, ki izhajajo iz prijav znamk Skupnosti“.
         Poleg tega se opomba na strani 57 izrecno sklicuje na „Uredbo [...] št.  40/94“.
      
      47     Čeprav tožba ne omenja izrecno člena 9(1)(b) Uredbe št. 40/94, se tako saj implicitno sklicuje na pravice, podeljene s to
         določbo. Poleg tega je v skladu z ustaljeno sodno prakso, da napaka, storjena pri določitvi upoštevne določbe, ne bi smela
         povzročiti nedopustnosti navedenega očitka, saj predmet in kratek povzetek tega očitka dovolj jasno izhajata iz tožbe (sodba
         Sodišča z dne 7. maja 1969 v zadevi X proti Commission de contrôle, 12/68, Recueil, str. 109, točki 6 in 7, in sodba Sodišča
         prve stopnje z dne 10. oktobra 2001 v zadevi Corus UK proti Komisiji, T‑171/99, Recueil, str. II‑2967, točka 36). Zaključiti
         je torej treba, da tožeča stranka ni zavezana k temu, da izrecno navede posebni pravni predpis, na katerega je oprla očitek,
         če je njena utemeljitev dovolj jasna, da lahko nasprotna stranka in sodišče Skupnosti to pravilo brez težav ugotovita.
      
      48     Člen 9(1)(b) Uredbe št. 40/94 podeljuje imetniku znamke Skupnosti enake pravice, kot jih člen 5(1)(b) Direktive podeljuje
         imetniku nacionalne znamke. Ta zadnja določba pa je bila v tožbi večkrat navedena. Poleg tega se Komisija ni zmotila glede
         „skupnostne strani“ očitkov, ki so jih navedle tožeče stranke, saj se je v točki 50 odgovora na tožbo izrecno sklicevala na
         člen 9 Uredbe št. 40/94.
      
      49     Torej sklicevanje tožečih strank na člen 9(1)(b) Uredbe št. 40/94 ustreza zgoraj navedenim zahtevam po določnosti in ga je
         zato treba razglasiti za dopustno.
      
      –       Imena družb, firme in imena domene
      50     Po mnenju tožečih strank se varstvo imen njihovih družb zamenjuje z varstvom njihovih firm, medtem ko njihova imena domene
         pomenijo posebno uporabo njihovih firm. Ko so bile zaslišane glede pomena te izjave, so navedle, da se člen 8 Pariške konvencije
         nanaša zgolj na varstvo firme, medtem ko so imena družb varovana z drugimi nacionalnimi pravnimi pravili. Dodale so še, da
         skušajo s tožbo poudariti, da so tudi pravice do njihovih imen družb prizadete, čeprav navedeni člen 8 stricto sensu varuje zgolj firmo.
      
      51     Glede očitkov, da so imena njihovih družb in domen prizadeta, je treba ugotoviti, da tožeče stranke niso predložile nobenega
         dokaza, ki bi presegel te trditve. Predvsem so popolnoma molčale o domnevno kršenih nacionalnih pravnih pravilih in splošnih
         načelih, skupnim pravnim ureditvam držav članic, na podlagi katerih bi morala Skupnost v skladu s členom 288, drugi odstavek,
         ES, nadomestiti zatrjevano škodo. Ti očitki ne izpolnjujejo zgoraj navedenih zahtev po določnosti in jih je zato treba razglasiti
         za nedopustne.
      
      52     Glede sklicevanja tožečih strank na njihove firme v smislu člena 8 Pariške konvencije je res, da je firma pravica intelektualne
         lastnine, katere varstvo, določeno z navedenim členom 8, je naloženo državam članicam Svetovne trgovinske organizacije (STO)
         na podlagi Sporazuma o trgovinskih vidikih intelektualne lastnine (v nadaljevanju: Sporazum TRIPS) (sodba Sodišča z dne 16. novembra
         2004 v zadevi Anheuser-Busch, C‑245/02, ZOdl., str. I‑10989, točke od 91 do 96).
      
      53     Čeprav so članice STO, skupaj z državami članicami Skupnosti, dolžne zagotoviti to varstvo firme, se člen 8 Pariške konvencije
         kljub temu omejuje na navedbo, da „se firma varuje v vseh državah[, za katere velja konvencija,] brez obveznosti vložitve
         ali registracije, ne glede na to, ali je del blagovne znamke ali ne “.
      
      54     To besedilo se, ne da bi opredelilo obseg in pogoje varstva, podeljenega firmi, omeji na oblikovanje zahteve po vzpostavitvi
         takega varstva. Te določbe torej ni mogoče obravnavati, kot da usklajuje pravila o pravicah, podeljenih firmi.
      
      55     V nasprotju s členom 5 Direktive, ki natančno opredeljuje „pravice, ki jih znamka podeljuje“, in lahko zato sklicevanje na
         ta člen veljavno nadomesti sklicevanje na upoštevne nacionalne zakonodaje držav članic (glej točko 40 zgoraj), člen 8 Pariške
         konvencije s širokim besedilom omogoča, da različni nacionalni zakonodajalci uvedejo sisteme varstva, ki bi med drugim določali
         pogoje glede najmanjše uporabe ali najmanjšega poznavanja firme (glej v tem smislu sodbo v zadevi Anheuser-Busch, točka 52
         zgoraj, točka 97).
      
      56     Ko jih je Sodišče prve stopnje zaslišalo glede varstva, podeljenega s členom 8 Pariške konvencije, tožeče stranke niso navedle
         nobene posebne nacionalne zakonodaje, ki bi jim podeljevala zadostno varstvo njihovih firm in ki bi jo Komisija lahko kršila.
      
      57     Tudi če bi bilo treba nacionalna pravila, upoštevna za varstvo pravic, ki izhajajo s področja, za katerega se uporablja Sporazum
         TRIPS, uporabiti glede na besedilo in namen določb tega sporazuma (sodba v zadevi Anheuser-Busch, točka 52 zgoraj, točka 55),
         se tožeče stranke ne morejo sklicevati na to obveznost, ker niso navedle ali obrazložile teh nacionalnih določb.
      
      58     Ker določbe Sporazuma TRIPS nimajo neposrednega učinka, kot take ne bi mogle ustvariti pravic, na katere bi se tožeče stranke
         lahko neposredno sklicevale pred sodiščem Skupnosti (glej v tem smislu sodbo v zadevi Anheuser-Busch, točka 52 zgoraj, točka
         54), ne glede na morebitna nacionalna pravila.
      
      59     Torej je treba tudi očitek kršitve člena 8 Pariške konvencije razglasiti za nedopusten.
       Predlogi, s katerimi se zahteva prenehanje domnevnega nepoštenega ravnanja Komisije
      60     V delu, v katerem tožeče stranke zahtevajo, naj se Komisiji prepove uporaba izraza „Galileo“ v zvezi s projektom satelitskega
         radionavigacijskega sistema, se je Komisija sklicevala na ustaljeno sodno prakso, v skladu s katero sodišče Skupnosti ne more
         nasloviti odredbe na institucijo Skupnosti, niti v okviru odškodninskega postopka, ne da bi posegalo v posebne pravice upravne
         oblasti, (sodba Sodišča z dne 18. aprila 1991 v zadevi Assurances du crédit proti Svetu in Komisiji, C‑63/89, Recueil, str. I‑1799,
         točka 30; sodba Sodišča prve stopnje z dne 27. junija 1991 v zadevi Valverde Mordt proti Sodišču, T‑156/89, Recueil, str. II‑407,
         točka 150; sklepa Sodišča prve stopnje z dne 1. junija 1999 v zadevi Meyer proti Komisiji, T‑71/99, Recueil, str. II‑1727,
         točka 13, in z dne 14. januarja 2004 v zadevi Makedoniko Metro et Michaniki proti Komisiji, T‑202/02, Recueil, str. II‑181,
         točka 53).
      
      61     Komisija dodaja, da člen 288, drugi odstavek, ES omogoča samo nadomestitev pretekle škode in ne podeljuje nobene pravice do
         izdaje odredb, namenjenih preprečevanju prihodnje nezakonitosti. Prepovedi uporabe imena ni mogoče obravnavati kot vračila
         v naravi. Taka prepoved bi gotovo preprečila nadaljevanje zatrjevane škode, vendar ne učinkuje tako, da bi nadomestila škodo,
         ki je že nastala.
      
      62     V zvezi s tem je treba spomniti, da člen 288, drugi odstavek, ES določa, da „[v] primeru nepogodbene odgovornosti pa Skupnost
         v skladu s splošnimi načeli, ki so skupna pravnim ureditvam držav članic, nadomesti kakršno koli škodo, ki so jo povzročile
         njene institucije ali njeni uslužbenci pri opravljanju svojih dolžnosti“. Ta določba predvideva tako pogoje nepogodbene odgovornosti
         kot tudi način in obseg pravice do nadomestila škode. Člen 235 ES določa, da je Sodišče pristojno „v sporih glede nadomestila
         škode, ki ga predvideva drugi odstavek člena 288“.
      
      63     Iz teh dveh določb – ki v nasprotju s členom 40, prvi odstavek, stare Pogodbe ESPJ, ki predvideva samo denarno odškodnino,
         ne izključuje vračila v naravi – izhaja, da je sodišče Skupnosti pristojno naložiti Skupnosti vse oblike nadomestila škode,
         ki so v skladu s splošnimi načeli, skupnimi pravnim ureditvam držav članic na področju nepogodbene odgovornosti, skupaj z
         vračilom v naravi, po potrebi v obliki odredbe,da se nekaj stori ali opusti.
      
      64     Vendar ima na področju znamk Direktiva namen, da registrirane nacionalne znamke v vseh državah članicah uživajo enako varstvo.
         V skladu s členom 5(1) taka znamka podeljuje imetniku pravico, „da tretjim osebam prepove“ njeno uporabo. Kot je bilo poudarjeno
         zgoraj (točka 40), ta določba znotraj Skupnosti usklajuje pravila o pravicah, ki jih podeljuje znamka.
      
      65     Torej enako varstvo, podeljeno imetniku nacionalne znamke znotraj Skupnosti, pripada splošnim načelom, skupnim pravnim ureditvam
         držav članic v smislu člena 288, drugi pododstavek, ES.
      
      66     Ta zaključek potrjuje Uredba št. 40/94, ki določa v členu 98(1), da če sodišča za znamke Skupnosti ugotovijo, da je toženec
         kršil – ali je grozila nevarnost, da bo kršil – znamko Skupnosti, izdajo odredbo, „ki tožencu prepoveduje nadaljevanje dejanj,
         s katerimi je kršil ali bi lahko kršil znamko Skupnosti“ in sprejmejo ukrepe, katerih cilj je zagotoviti, da se ta prepoved
         upošteva. Na podlagi člena 249, drugi odstavek, ES je ta uredba zavezujoča v celoti in se neposredno uporablja v vseh državah
         članicah.
      
      67     Čeprav se enako varstvo imetnika znamke izvede v državah članicah s postopkovnim ukrepom, s katerim pristojna nacionalna sodišča
         lahko izdajo sodbe, s katerimi toženi stranki prepovejo kršitev uveljavljanih pravic iz znamke, sodišče Skupnosti naj načeloma
         ne bi izključilo Skupnosti iz ustreznega postopkovnega ukrepa, zato ker ima izključno pristojnost odločati o odškodninskih
         tožbah za škodo, ki se lahko pripiše Skupnosti (sodba v zadevi Travelex Global and Financial Services in Interpayment Services
         proti Komisiji, točka 36 zgoraj, točka 89).
      
      68     Skupnost se tudi ne more izogniti omenjeni ureditvi varstva, glede na to da so se institucije Skupnosti dolžne ravnati v skladu
         s celotnim pravom Skupnosti, ki vključuje tudi sekundarno pravo. Tako mora Komisija spoštovati določbe Direktive in Uredbe
         št. 40/94, ki ju je na njen predlog sprejel Svet (glej v tem smislu sodbo v zadevi Travelex Global and Financial Services
         in Interpayment Services proti Komisiji, točka 36 zgoraj, točki 85 in 86, in navedeno sodno prakso).
      
      69     V delu, v katerem Komisija izpodbija, da naj bi sporna prepoved dejansko izravnala zatrjevano škodo, je treba spomniti, da
         tožeče stranke trdijo, da so žrtve stalne in ponavljajoče se protipravne uporabe znaka Galileo, kar naj bi kršilo njihove
         pravice iz znamke. Poseben namen pravice iz znamke je zlasti zagotoviti imetniku izključno pravico, da uporabi znamko pri
         prvi sprostitvi proizvoda v promet, in ga tako varovati pred konkurenti, ki bi z zlorabo položaja in ugleda znamke prodajali
         proizvode, nezakonito označene s to znamko (glej sodbo Sodišča z dne 11. novembra 1997 v zadevi Loendersloot, C‑349/95, Recueil,
         str. I‑6227, točka 22, in navedeno sodno prakso).
      
      70     Torej poseganje v izključno pravico uporabe znamke nujno povzroči njeno slabljenje in s tem škodo imetniku.
      71     Popolno nadomestilo tako povzročene škode zahteva, naj se pravica imetnika znamke vzpostavi na novo, pri čemer ta vrnitev
         v prejšnje stanje ne glede na morebitno odškodnino zahteva najmanj takojšnje prenehanje poseganja v njegovo pravico. Ravno
         z zahtevano odredbo v zadevi želijo tožeče stranke doseči prenehanje domnevnega poseganja Komisije v njihove pravice iz znamke.
      
      72     Poleg tega je tudi Komisija sama v odgovoru na vprašanje Sodišča prve stopnje poudarila, da bi bilo nepredstavljivo, če bi
         se ji naložilo plačilo odškodnine, da te odločitve ne bi upoštevala in bi nadaljevala dejanja, ki jih je Sodišče prve stopnje
         razglasilo za nezakonita. Tako Komisija prizna, da jo odločitev sodišča Skupnosti, s katero je bila ugotovljena njena odgovornost,
         dejansko veže v smislu prepovedi delovanja. Taka odločitev pomeni nasloviti na Komisijo implicitno odredbo.
      
      73     Zato je treba predloge, katerih namen je Komisiji prepovedati uporabo izraza „Galileo“ v zvezi s projektom satelitskega radionavigacijskega
         sistema, razglasiti za dopustne.
      
       Predlog
      74     Iz zgornjih ugotovitev izhaja, da so tožbeni predlogi v celoti dopustni. Enako velja za očitke kršitve pravic, podeljenih
         tožečim strankam s členom 5(1)(b) Direktive in s členom 9(1)(b) Uredbe št. 40/94 v zvezi z njihovimi nacionalnimi znamkami
         znotraj Skupnosti in znamkami Skupnosti.
      
      2.     Temelj
      75     Tožba tožečih strank temelji na načelu odgovornosti Komisije za nezakonito ravnanje in podredno na načelu njene odgovornosti
         za zakonito ravnanje.
      
       Odgovornost Komisije za nezakonito ravnanje
       Uvodne ugotovitve
      76     Spomniti je treba , da je v skladu z ustaljeno sodno prakso nepogodbena odgovornost Skupnosti za nezakonito ravnanje njenih
         organov v smislu člena 288, drugi odstavek, ES podana ob izpolnitvi vseh pogojev, in sicer nezakonitosti ravnanja, ki se očita
         institucijam, dejanskega obstoja škode in obstoja vzročne zveze med očitanim ravnanjem in zatrjevano škodo (sodba Sodišča
         z dne 29. septembra 1982 v zadevi Oleifici Mediterranei proti EGS, 26/81, Recueil, str. 3057, točka 16; sodbe Sodišča prve
         stopnje z dne 11. julija 1996 v zadevi International Procurement Services proti Komisiji, T‑175/94, Recueil, str. II‑729,
         točka 44; z dne 16. oktobra 1996 v zadevi Efisol proti Komisiji, T‑336/94, Recueil, str. II‑1343, točka 30, in z dne 11. julija
         1997 v zadevi Oleifici Italiani proti Komisiji, T‑267/94, Recueil, str. II‑1239, točka 20). 
      
      77     Če kateri teh pogojev ni izpolnjen, je treba tožbo v celoti zavrniti, pri čemer drugih pogojev ni treba obravnavati (sodba
         Sodišča z dne 15. septembra 1994 v zadevi KYDEP proti Svetu in Komisiji, C‑146/91, Recueil, str. I‑4199, točki 19 in 81, in
         sodba Sodišča prve stopnje z dne 20. februarja 2002 v zadevi Förde‑Reederei proti Svetu in Komisiji, T‑170/00, Recueil, str. II‑515,
         točka 37).
      
      78     Za nezakonito ravnanje, ki se očita instituciji Skupnosti, mora biti podana dovolj resna kršitev pravnega pravila, ki posameznikom
         podeljuje pravice (sodba Sodišča z dne 4. julija 2000 v zadevi Bergaderm in Goupil proti Komisiji, C‑352/98 P, Recueil, str. I‑5291,
         točka 42). 
      
      79     Odločilno merilo za presojo, ali je ta zahteva izpolnjena, je, da je zadevna institucija Skupnosti očitno in resno prekoračila
         meje pooblastila za odločanje po prostem preudarku.
      
      80     V primeru, ko je odločanje po prostem preudarku te institucije znatno omejeno ali pa ga sploh ni, lahko že kršitev prava Skupnosti
         zadošča za ugotovitev obstoja dovolj resne kršitve (sodbi Sodišča prve stopnje z dne 12. julija 2001 v zadevi Comafrica in
         Dole Fresh Fruit Europe proti Komisiji, T‑198/95, T‑171/96, T‑230/97, T‑174/98 in T‑225/99, Recueil, str. II‑1975, točka 134,
         in z dne 10. februarja 2004 v zadevi Afrikanische Frucht-Compagnie in Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert proti
         Svetu in Komisiji, T‑64/01 in T‑65/01, Recueil, str. II‑521, točka 71).
      
      81     Različne tožbene razloge in trditve tožečih strank v zadevi je treba obravnavati ob upoštevanju navedenih ugotovitev.
       Trditve strank
      82     S prvim očitkom tožeče stranke trdijo, da krivdno ravnanje Komisije, zaradi katerega je nastala zatrjevana škoda, obstaja
         v kršitvi pravic iz znamke, ki so podeljenih na podlagi člena 5(1)(b) Direktive. S tem, da je uporabljala izraz „Galileo“
         in spodbujala tretje k uporabi, ne da bi pridobila soglasje tožečih strank, naj bi Komisija kršila in nadaljevala kršenje
         njihovih pravic iz znamke. Poleg tega tožeče stranke navajajo svoje znamke Skupnosti na podlagi člena 9(1)(b) Uredbe št. 40/94.
      
      83     V zvezi s tem navajajo, da je izraz „Galileo“, ki ga uporablja Komisija, bistveno podoben njihovim znamkam. Razlikovalni značaj
         teh zadnjih naj bi bil zato zelo prizadet zaradi ravnanja Komisije.
      
      84     Tožeče stranke poudarjajo tudi podobnost med proizvodi in storitvami, ki jih ponujajo same, ter proizvodi in storitvami, na
         katere se nanaša projekt Komisije Galileo, pri čemer je veliko ciljnih odjemalcev obeh strank istih.
      
      85     Dejansko naj bi tožeče stranke ponujale storitve, ki se nanašajo na sektor zračnega, morskega in kopenskega prevoza, hotelirski
         sektor in končne potrošnike. Te storitve omogočajo pridobivanje podatkov v zvezi s položajem letal med letom v dejanskem času,
         urniki predvidenih letov ter možnostmi rezervacije. Tožeče stranke naj bi ponujale tudi proizvode v povezavi s temi storitvami,
         predvsem programsko opremo.
      
      86     Navigacijski projekt Galileo naj bi bil usmerjen k potencialnim uporabnikom, namreč ponudnikom storitev, proizvajalcem in
         njihovim odjemalcem na področju cestnega, železniškega, zračnega prevoza in v pomorskem sektorju. Glavna storitev, ki jo ponuja
         ta projekt, naj bi bila določitev položaja enega izmed teh transportnih sredstev v dejanskem času.
      
      87     Ta glavna storitev naj bi bila enaka storitvam, ki jih ponujajo tožeče stranke, pri čemer omogočajo določiti natančen zemljepisni
         položaj letala. Podobnost naj bi se razširila tudi na proizvode, saj projekt Galileo zajema razvoj programske opreme in posebnih
         računalnikov za razlago, uporabo in razširjanje informacij potrošnikom.
      
      88     Po mnenju tožečih strank obstaja verjetnost zmede za zadevno javnost v zvezi z njihovimi znamkami in izrazom „Galileo“, ki
         ga uporablja Komisija. Dejansko naj bi Komisija sama poudarila velikansko pomembnost evropskega projekta Galileo, v zvezi
         s katerim se predvideva vzpostavitev približno 140.000 delovnih mest in trga za opremo in storitve, ki se ocenjuje na več
         kot 9 milijard evrov na leto od leta 2010. Tožeče stranke menijo, da bi ta razvoj nujno povzročil vse intenzivnejšo uporabo
         izraza „Galileo“ v vseh tehnologijah, ki bi jih projekt uporabljal.
      
      89     Po mnenju tožečih strank naj bi Komisija nameravala uporabljati izraz „Galileo“ „v gospodarskem prometu“, pri čemer se ta
         izraz uporablja v povezavi z vsemi storitvami, ki jih namerava projekt Galileo zagotavljati.
      
      90     Tožeče stranke navajajo, da sta Komisija in Svet vztrajala pri dejstvu, da je projekt Galileo temeljil na partnerstvu z zasebnim
         sektorjem in da je imel gospodarski namen, ki je zagotavljal ekonomsko sposobnost projekta. Tako naj bi sedaj konzorcij 65
         podjetij že delal na tehničnih vidikih projekta, številne industrijske in bančne skupine pa naj bi se že pripravljale na svojo
         prihodnjo udeležbo. Med vsemi temi fazami delovanja naj bi torej projekt Galileo pomenil pomembne ekonomske vložke za zasebni
         sektor.
      
      91     Komisija naj bi v sodelovanju z ESA že ustanovila „skupno podjetje Galileo“ (glej točko 10 zgoraj), pri čemer je to podjetje
         odgovorno za izvedbo razvojne in validacijske faze ter za pripravo uvajalne in obratovalne faze programa Galileo. Poleg tega
         naj bi Komisija 22. maja 2003 objavila javni razpis v vrednosti 500.000 evrov, namenjenih zlasti študiji integracije projekta
         Galileo v obstoječe navigacijske sisteme.
      
      92     Poleg tega je dejstvo, da je Komisija zahtevala registracijo znamke Skupnosti Galileo (glej točko 14 zgoraj), smiselno samo,
         če je nameravala uporabiti znamko za razlikovanje proizvodov in storitev.
      
      93     Po mnenju tožečih strank je Komisija spodbujala glavne evropske industrijske skupine k uporabi izraza „Galileo“ kot znamke
         v gospodarskem prometu, kot je družba Galileo Industries, zoper katero je bila vložena tožba na Tribunal de commerce de Bruxelles
         (glej točko 19 zgoraj) in ki se je sklicevala na izbiro izraza „Galileo“ s strani Komisije. Od partnerjev, ki jim je namenjeno
         skupno podjetje, naj bi se, kolikor se nanaša nanje, nujno zahtevalo, naj uporabijo isto besedo; uporaba, ki bi se ravno tako
         morala pripisati Komisiji.
      
      94     Z drugim očitkom tožeče stranke Komisiji očitajo, da jim je povzročila škodo s tem, da ni opravila poizvedb glede znamk. Kdor
         koli namerava uporabiti novo znamko, tvega, da bi tretji že lahko pridobili izključne pravice za isti ali podoben znak. Tožeče
         stranke menijo, da če bi Komisija opravila tako poizvedbo, bi izvedela za njihove pravice iz znamke in z lahkoto izbrala drugačen
         izraz za označitev svojega projekta. V vsakem primeru naj bi Komisija storila resno napako s tem, ko je še naprej uporabljala
         izraz „Galileo“, tudi ko je bila pozneje obveščena o njihovih pravicah iz znamke.
      
      95     Komisija ugovarja, da znak za raziskovalni program Galileo in znamke, ki jih navajajo tožeče stranke, niso podobne, saj je
         bistveni in razlikovalni element njihovih znamk stiliziran krog. V zvezi z njeno zahtevo za registracijo znamke Skupnosti
         se je ta predvsem nanašala na zelo poseben znak (glej točko 14 zgoraj), ki ne ustvarja nobene verjetnosti zmede v zvezi z
         znamkami, ki jih navajajo tožeče stranke.
      
      96     Poleg tega naj bi se ta prijava znamke sklicevala na storitve raziskovanja in razvoja, omejene na področje satelitske radionavigacije.
         Vložila naj bi se zgolj kot varovalni ukrep za izključitev tveganja, da bi si zasebno podjetje prilastilo ta izraz in izkoristilo
         njegov ugled brez vsakršne utemeljitve.
      
      97     Poleg tega naj znamke, ki jih navajajo tožeče stranke, ne bi bile namenjene širši javnosti. Tožeče stranke naj bi jih uporabljale
         zgolj v transakcijah, ki jih izvajajo z omejenim krogom strokovnjakov. Posledično njihove znamke ne uživajo nikakršnega ugleda
         med potrošniki in končnimi uporabniki.
      
      98     Zaradi tega razloga naj ne bi bilo nikakršne verjetnosti zmede znotraj širše javnosti v zvezi z navedenimi znamkami in izrazom
         „Galileo“, ki se ga uporablja za evropski projekt. Strokovnjaki, ki so so jim dejavnosti tožečih strank namenjene, naj bi
         bili mnogo bolj poučeni kot povprečen potrošnik in naj bi brez težav prepoznali izraz „Galileo“ kot označujoč za raziskovalni
         projekt in ga razlikovali od znamk tožeče stranke.
      
      99     Komisija dodaja, da je uporabljala izraz „Galileo“ izključno kot sinonim imena evropskega projekta satelitske navigacije.
         Ta uporaba naj ne bi nikoli nameravala oglaševati storitve ali proizvoda, ki izhaja iz tehničnih rezultatov, pridobljenih
         znotraj projekta.
      
      100   „Skupno podjetje Galileo“ naj bi obstajalo le za uspešno vodenje raziskovalne in razvojne faze programa Galileo in naj ne
         bi opravljalo nobene gospodarske dejavnosti. Omejilo se je na upravljanje javnih razpisov in na izbiranje prihodnjih koncesionarjev
         sistema.
      
      101   Komisija zanika, da bi spodbujala tretje k uporabi izraza „Galileo“ za proizvode ali storitve v gospodarskem prometu. Z družbo
         Galileo Industries naj ne bi obstajala nikakršna povezava. Predvsem pa naj ne bi spodbujala te družbe k uporabi izraza „Galileo“
         kot znamke.
      
      102   Glede drugega očitka, ki ga navajajo tožeče stranke, Komisija izpodbija, da bi bila zakonsko zavezana opraviti poizvedbe glede
         znamk. To, da teh poizvedb ni opravila , naj samo po sebi ne bi bilo napaka.
      
       Presoja Sodišča prve stopnje
      –       Prvi očitek kršitve pravic iz znamke, podeljenih tožečim strankam
      103   V zvezi s prvim očitkom, da Komisija krši pravice iz znamke, katerih imetniki so tožeče stranke, je treba ugotoviti, da člen
         5(1)(b) Direktive in člen 9(1)(b) Uredbe št. 40/94 določata pravila, ki naj bi jim podeljevala pravice. Dejansko ti določbi
         podeljujeta tožečim strankam kot imetnikom znamk, varovanim z Direktivo in Uredbo št. 40/94, izključno pravico prepovedi uporabe
         znaka, ki bi bil podoben ali enak njihovim znamkam, tretjim osebam pod določenimi pogoji.
      
      104   Glede tega, ali je Komisija navedeni določbi in pravico, ki jo podeljujeta tožečim strankam, dovolj resno kršila, je treba
         poudariti, da taka kršitev predpostavlja, da so bili vsi pogoji uporabe teh določb v tej zadevi izpolnjeni.
      
      105   V zvezi s tem je treba spomniti, prvič, da eden teh pogojev pogojuje varstvo imetnika znamke z obstojem verjetnosti zmede
         predvsem kot rezultata enakosti ali podobnosti proizvodov ali storitev, ki jih zajemata sporna znamka in znak.
      
      106   Komisija naj bi torej kršila člen 5(1)(b) Direktive in člen 9(1)(b) Uredbe št. 40/94 samo, če bi tožeče stranke dokazale,
         da je uporabljala izraz „Galileo“ za označitev proizvodov ali storitev, ki so podobne ali enake proizvodom in storitvam, ki
         jih zajemajo znamke, katere imetniki so tožeče stranke.
      
      107   Čeprav so tožeče stranke uspele pokazati, da naj bi same ponujale številne storitve in proizvode pod okriljem njihovih znamk,
         ki vsebujejo izraz „Galileo“, tega ni mogoče trditi v zvezi z uporabo istega izraza s strani Komisije.
      
      108   Tožeče stranke predvsem niso dokazale, da je Komisija sama ponujala proizvode ali storitve v povezavi s svojim projektom Galileo.
      109   V odgovorih so se omejile na trditev, da je bil projekt Komisije Galileo usmerjen k „potencialnim uporabnikom“, da „zajema
         razvoj“ posebne programske opreme, da je bil „namenjen zagotavljanju storitev“ in da je Komisija s prijavo znamke skupnosti
         „nameravala uporabiti to znamko“ za razlikovanje proizvodov ali storitev.
      
      110   V odgovoru na pisno vprašanje Sodišča prve stopnje so izrecno priznale, da proizvodi in storitve, ki izhajajo iz tehničnih
         rezultatov, pridobljenih v projektu Komisije Galileo, še ne obstajajo in da taki proizvodi in storitve torej še niso bili
         na voljo prihodnjim javnim ali zasebnim uporabnikom satelitskega radionavigacijskega sistema.
      
      111   Spomniti je treba , drugič, da je v skladu s členom 5(1)(b) Direktive in členom 9(1)(b) Uredbe št. 40/94 varstvo imetnika
         znamke tudi pogojeno s tem, da se uporaba tretje osebe lahko opredeli kot „uporaba v gospodarskem prometu“.
      
      112   Tako je imetnik znamke varovan samo, če lahko uporaba spornega znaka posega v naloge znamke in zlasti v njeno odločilno nalogo,
         da se potrošnikom zagotovi izvor proizvoda ali storitve. Tako je zlasti, če je uporaba znaka, očitana tretjim osebam, taka,
         da priznava verjetnost obstoja dejanske povezave v gospodarskem prometu med proizvodi ali storitvami tretjih in podjetjem,
         iz katerega ti proizvodi ali storitve izvirajo. V zvezi s tem je treba preveriti, ali lahko ciljni potrošniki znak, kot ga
         uporabljajo tretje osebe, razlagajo, kot da označuje podjetje, iz katerega proizvodi ali storitve tretjih izvirajo (glej v
         tem smislu sodbo v zadevi Anheuser-Busch, točko 52 zgoraj, točki 59 in 60).
      
      113   V tej zadevi tem merilom ni zadoščeno. Kot izhaja iz spisa, je Komisija do zdaj uporabljala izraz „Galileo“ samo za označitev
         projekta satelitske radionavigacije na splošno, čeprav je med tem poudarjala številne prednosti njegovega prihodnjega obratovanja
         za uporabnike (glej točko 12 zgoraj), vendar ne da bi vzpostavila dejansko povezavo med določenimi proizvodi ali storitvami,
         ki izhajajo iz raziskav, razvoja in uvajanja projekta, na eni strani ter proizvodi in storitvami, ki jih ponujajo tožeče stranke,
         na drugi. Glede tako imenovanih proizvodov in storitev radionavigacije je ugotovljeno, da na trenutni stopnji projekta še
         ne obstajajo (glej točko 110 zgoraj).
      
      114   V tej povezavi je treba poudariti zlasti, da se uporaba znaka zgodi „v gospodarskem prometu“, kjer se izvaja v kontekstu gospodarske
         dejavnosti z namenom pridobivanja ekonomske koristi (glej sodbo v zadevi Travelex Global and Financial Services in Interpayment
         Services proti Komisiji, točka 36 zgoraj, točka 93, in navedeno sodno prakso).
      
      115   V tem pogledu je res, da Komisija poudarja komercialni namen projekta. Dela vse, kar lahko, da bi postal projekt operativen
         in da bi se lahko storitve satelitske radionavigacije dejansko ponudile v skladu z načrtovanim časovnim razporedom, saj je
         celotni namen projekta njegovo ekonomsko obratovanje.
      
      116   Kljub temu se vloga Komisije omeji na uvedbo projekta satelitske radionavigacije kot „odgovor Evrope“ na ameriški sistem GPS
         in ruski sistem Glonass, na zagotavljanje finančne podpore raziskovalni, razvojni in uvajalni fazi projekta ter na vzpostavitev
         primernega okvira za naknadno fazo ekonomskega obratovanja, zlasti z udeležbo pri ustanovitvi „skupnega podjetja Galileo“
         in objavo javnega razpisa, namenjenega integraciji projekta Galileo v obstoječe navigacijske sisteme.
      
      117   Pri tem Komisija ne opravlja gospodarske dejavnosti, saj na trgu ne ponuja niti proizvodov niti storitev. Z uporabo izraza
         „Galileo“ v okviru raziskovalne, razvojne in uvajalne faze projekta, ki se nahajajo pred fazo tako imenovanega ekonomskega
         obratovanja, Komisija ne skuša pridobiti ekonomske prednosti pred drugimi izvajalci, ker ni izvajalcev, ki bi bili z njo na
         tem področju v konkurenčnem položaju. V nasprotju s trditvijo tožečih strank torej ni nenaravno, če se v tem kontekstu razlikuje
         med fazo ekonomskega obratovanja projekta Galileo in predhodnimi fazami.
      
      118   Torej tožeče stranke tudi niso dokazale, da bi lahko Komisija z uporabo izraza „Galileo“ posegala v naloge navedenih znamk
         in da bi se uporaba izvajala „v gospodarskem prometu“ v smislu člena 5(1)(b) Direktive in člena 9(1)(b) Uredbe št. 40/94.
      
      119   Temu zaključku ne nasprotuje dejstvo, da je Komisija pri UUNT vložila prijavo znamke Skupnosti za svoj projekt Galileo, ki
         zajema „raziskave in razvoj na področju satelitske radionavigacije“, in da je deponirala znak pri WIPO (glej točki 14 in 16
         zgoraj).
      
      120   Čeprav bi ta dejanja lahko kazala na to, da ima prijavitelj namen opravljati dejavnost v gospodarskem prometu, v posebnih
         okoliščinah te zadeve ni tako, če dolgoročno ravnanje Komisije ne prekorači omejitev vloge, ki si jo je do zdaj dodelila znotraj
         projekta satelitske navigacije in pri uporabi izraza „Galileo“ (glej točke 113, 116 in 117 zgoraj).
      
      121   V delu, v katerem tožeče stranke ugovarjajo, da bo Komisija po vsej verjetnosti prihodnjo znamko Skupnosti uporabljala v korist
         koncesionarjev radionavigacijskega sistema s prenosom znamke ali s podeljevanjem licenc, je treba to trditev trenutno obravnavati
         kot spekulacijo, ki nima več teže kot nasprotna trditev Komisije, v skladu s katero naj bi se prijava znamke vložila zgolj
         kot varovanje, da se izključi tveganje, da bi si zasebno podjetje prilastilo ta izraz in imelo od tega korist brez vsakršne
         utemeljitve.
      
      122   Dejansko tožeče stranke izražajo zgolj strah, da bo Komisija zagotovila, da bodo zasebna podjetja imela korist od znamke Skupnosti,
         ko jo bo UUNT enkrat registriral. Do registracije še ni prišlo, tako da Komisija v tem trenutku znamke ne more uporabljati.
         Dejansko so tožeče stranke vložile tožbo pred UUNT zoper to registracijo (glej točko 15 zgoraj), ta tožba pa ima odložilni
         učinek na podlagi člena 57(1) Uredbe št. 40/94. Glede na pravna sredstva, ki so na voljo zoper prihodnjo odločbo pristojnega
         oddelka za pritožbe UUNT, ni mogoče določiti, ali bo prijava znamke, ki jo je vložila Komisija, končno odobrena. 
      
      123   Res je, da je sodišče Skupnosti pooblaščeno, da na področju odškodnin toženi instituciji odredi plačilo določene vsote ali
         da ugotovi njeno odgovornost, tudi če še ni mogoče natančno oceniti škode, če je škoda pričakovana in predvidena z zadostno
         gotovostjo. Zadevo se tako lahko predloži sodišču takoj, ko je vzrok škode gotov, da bi se preprečila še večja škoda (sodbi
         Sodišča z dne 2. junija 1976 v zadevi Kampffmeyer in drugi proti Komisiji in Svetu, od 56/74 do 60/74, Recueil, str. 711,
         točka 6, in z dne 14. januarja 1987 v zadevi Zuckerfabrik Bedburg proti Svetu in Komisiji, 281/84, Recueil, str. 49, točka
         14).
      
      124   Vsekakor je treba poudariti, da čeprav ta sodna praksa omogoča sodišču, da ugodi odškodninskemu zahtevku tudi, če škoda ni
         bila ocenjena, mu ne dovoljuje, da obsodi toženo institucijo, ne da bi prej ugotovilo, da je ta institucija dejansko storila
         dovolj resno kršitev pravnega pravila, ki tožeči stranki podeljuje pravice.
      
      125   V tej zadevi za obsodbo Komisije na podlagi člena 288, drugi odstavek, ES, torej ne zadošča, da tožeče stranke navajajo zgolj
         obstoj tveganja, da bo ta institucija v prihodnosti kršila pravice, ki jim jih podeljujeta člen 5(1)(b) Direktive in člen
         9(1)(b) Uredbe št. 40/94, če bi Komisija uporabljala v gospodarskem prometu izraz „Galileo“ v povezavi s storitvami in proizvodi,
         ki jih zajemajo znamke tožečih strank. Te predvsem niso dokazale, da sedanja uporaba izraza „Galileo“ s strani Komisije za
         označitev njenega projekta, nujno pomeni prihodnjo kršitev njihovih pravic.
      
      126   Iz zgoraj navedenega izhaja, da uporaba izraza „Galileo“ s strani same Komisije za označitev njenega projekta satelitske radionavigacije
         ne izpolnjuje vseh pogojev za uporabo člena 5(1)(b) Direktive in člena 9(1)(b) Uredbe št. 40/94.
      
      127   Posledično Komisija s takim ravnanjem ni kršila pravic, ki jih tožečim strankam podeljujejo določbe člena 5(1)(b) Direktive
         in člena 9(1)(b) Uredbe št. 40/94.
      
      128   Dalje tožeče stranke trdijo, da je Komisija spodbujala in podpirala zasebna podjetja, ki se znimajo za obratovanje projekta,
         da do sedaj uporabljajo izraz „Galileo“ za komercialne namene, to je v povezavi s proizvodi in storitvami. Glede tega se sklicujejo
         na kakih deset sporov med tožečimi strankami in podjetji pred nacionalnimi sodišči in pred UUNT (glej točke od 19 do 21 zgoraj).
         Po mnenju tožečih strank so ta podjetja nujno zavezana k uporabi tega izraza v gospodarskem prometu, da bi se vzpostavila
         povezava med njihovimi dejavnostmi in projektom, ki ga je uvedla Komisija.
      
      129   V zvezi s tem je treba spomniti, da so lahko samo dejanja ali ravnanja, ki jih je mogoče pripisati instituciji ali organu
         Skupnosti, podlaga za nepogodbeno odgovornost Skupnosti (glej v tem smislu sodbi Sodišča z dne 10. julija 1985 v zadevi CMC
         in drugi proti Komisiji, 118/83, Recueil, str. 2325, točka 31, in z dne 23. marca 2004 v zadevi Médiateur proti Lamberts,
         C‑234/02 P, Recueil, str. I‑2803, točka 59).
      
      130   V skladu z ustaljeno sodno prakso mora biti očitana škoda dovolj neposredna posledica očitanega ravnanja, to pomeni, da mora
         biti to ravnanje odločilni vzrok škode (glej sklep Sodišča prve stopnje z dne 12. decembra 2000 v zadevi Royal Olympic Cruises
         in drugi proti Svetu in Komisiji, T‑201/99, Recueil, str. II‑4005, točka 26, in navedeno sodno prakso, potrjeno v postopku
         na drugi stopnji s sklepom Sodišča z dne 15. januarja 2002 v zadevi Royal Olympic Cruises in drugi proti Svetu in Komisiji,
         C‑49/01 P, neobjavljen v Recueil). Nasprotno pa ni naloga Skupnosti, da popravi vsako škodljivo posledico ravnanja svojih
         organov, četudi nepomembno (glej v tem smislu sodbo Sodišča z dne 4. oktobra 1979 v zadevi Dumortier frères in drugi proti
         Svetu, 64/76 in 113/76, 167/78 in 239/78, 27/79, 28/79 in 45/79, Recueil, str. 3091, točka 21).
      
      131   V tej zadevi je res, da je Komisija izraz „Galileo“ pridržala za označitev evropskega projekta satelitske radionavigacije.
         Res je tudi, da bi se morala Komisija zavedati, da bodo podjetja, ki bodo želela ta projekt ekonomsko izkoriščati, skušala
         uporabljati isti izraz, da bi imela korist tako od ugleda Komisije kot projekta.
      
      132   Vendar ostaja dejstvo, da uporaba spornega izraza s strani teh podjetij v povezavi z njihovimi gospodarskimi dejavnostmi temelji
         na izbiri, ki so jo opravila neodvisno.
      
      133   Prvič, tožeče stranke niso dokazale, da je Komisija zavezala navedena podjetja k uporabi tega izraza ali da jih je k temu
         dejavno spodbujala v obliki tajnega dogovora. Drugič, tudi niso trdile, da med spornimi podjetji in Komisijo obstaja institucionalna
         in funkcionalna zveza ali da je zadnja dejansko izvajala nadzor z neposrednim ali posrednim sodelovanjem pri njihovem upravljanju.
         Nazadnje, nič ne vodi k domnevi, da bi prvotna izbira izraza „Galileo“ s strani Komisije nujno spodbudila zainteresirana podjetja,
         naj se zgledujejo po tem, ker bodo sicer ogrozila ekonomski uspeh celotnega projekta.
      
      134   Ker se domneva, da podjetja poznajo pravo Skupnosti in pravo znamk, se torej zdi primerno, da se jih glede na upoštevne pravne
         določbe obravnava kot odgovorna za lastno ravnanje na trgu, če so izbrala, da bodo pri gospodarskih dejavnostih uporabljala
         izraz „Galileo“.
      
      135   Torej bi bilo treba to izbiro podjetij obravnavati kot neposreden in odločilen vzrok očitane škode, saj je morebitni prispevek
         Komisije k tej škodi preveč nepomemben, da bi se odgovornost zadevnih podjetij lahko prenesla na Komisijo.
      
      136   Zato je treba očitek kršitve pravic iz znamke, podeljenih tožečim strankam, zavrniti.
      –       Drugi očitek malomarnega ravnanja Komisije proti tožečim strankam
      137   Glede očitka v zvezi s krivdno opustitvijo Komisije, da bi opravila poizvedbe glede znamk, zadošča opomniti, da so opustitve
         institucij Skupnosti lahko povod za nastanek odgovornosti Skupnosti le, če so institucije kršile zakonito obveznost delovanja,
         ki izhaja iz določbe Skupnosti (glej sodbo v zadevi Travelex Global and Financial Services in Interpayment Services proti
         Komisiji, točka 36 zgoraj, točka 143, in navedeno sodno prakso).
      
      138   V tej zadevi tožeče stranke niso navedle, na podlagi katere določbe prava Skupnosti bi bila Komisija dolžna opraviti poizvedbe
         glede prejšnjih registracij izraza „Galileo“ kot znamk. Poleg tega, ker uporaba tega izraza s strani Komisije za označitev
         projekta satelitske radionavigacije ni kršila pravic iz znamke, podeljenih tožečim strankam, se opustitev poizvedb tožene
         institucije glede teh znamk, preden je uporabila ta izraz, ne bi mogla opredeliti kot krivdna.
      
      139   Torej tožeče stranke tudi niso uspele dokazati nezakonitosti ravnanja, očitanega Komisiji v zvezi s tem.
      140   Zato je treba tudi očitek malomarnega ravnanja Komisije proti tožečim strankam zavrniti.
      –       Predlog
      141   Ker niti nezakonitosti ravnanja, očitanega Komisiji, niti obstoja dovolj neposredne vzročne zveze med očitanim ravnanjem in
         zatrjevano škodo ni bilo mogoče dokazati, pogoji za nastanek nepogodbene odgovornosti Skupnosti niso izpolnjeni.
      
      142   V teh okoliščinah bi bilo treba odškodninsko tožbo tožečih strank na podlagi te ureditve odgovornosti zavrniti.
       Odgovornost Komisije za zakonito ravnanje
      143   Tožeče stranke se sklicujejo na odgovornost Komisije za zakonita dejanja. V tej zadevi naj bi uporaba izraza „Galileo“ prizadela
         in bila prizadela njihove pravice na popolnoma edinstven način, ker so edina podjetja, katerih pravice so bile prizadete z
         zadevnim ukrepom (neobičajna škoda). Poleg tega verjetnost, da javna oblast ne bi upoštevala prava znamk s tem, da bi uporabila
         izraz za projekt, čeprav bi se lahko tej kršitvi zlahka izognila, ni lastna delovanju v posebnem gospodarskem sektorju (posebna
         škoda). Končno, nepremišljene izbire izraza „Galileo“ s strani Komisije naj ne bi bilo mogoče utemeljiti z nobenim splošnim
         gospodarskim interesom (odsotnost utemeljitve).
      
      144   V zvezi s tem je treba opomniti, da kadar nezakonitost ravnanja, ki se ga, kot v tem primeru, pripisuje institucijam Skupnosti,
         ni ugotovljena, to ne pomeni, da podjetja, ki se štejejo za oškodovana s tem ravnanjem, ne morejo v nobenem primeru dobiti
         nadomestila na podlagi nepogodbene odgovornosti Skupnosti (glej v tem smislu sodbo Sodišča z dne 29. septembra 1987 v zadevi
         De Boer Buizen proti Svetu in Komisiji, 81/86, Recueil, str. 3677, točka 17).
      
      145   Dejansko v skladu s členom 288, drugi odstavek, ES obveznost, ki Skupnosti nalaga povrnitev škode, ki jo povzročijo njene
         institucije, temelji na „splošni[h] načeli[h], ki so skupna pravnim ureditvam držav članic“, ne da bi bil posledično obseg
         teh načel omejen le na ureditev nepogodbene odgovornosti Skupnosti za nezakonito ravnanje omenjenih institucij.
      
      146   Vendar nacionalne pravne ureditve nepogodbene odgovornosti posameznikom, čeprav v različnih obsegih, na posebnih področjih
         in na različne načine omogočajo, da v sodnem postopku prejmejo odškodnino za določeno škodo tudi takrat, ko nezakonito ravnanje
         povzročitelja škode ne obstaja.
      
      147   V primeru škode, povzročene z ravnanjem institucij Skupnosti, katerega nezakonitost ni dokazana, je lahko podana nepogodbena
         odgovornost Skupnosti, če so kumulativno izpolnjeni pogoji glede obstoja dejanske škode, vzročne zveze med to škodo in ravnanjem
         institucij Skupnosti ter neobičajnosti in posebnosti zadevne škode (sodba Sodišča z dne 15. junija 2000 v zadevi Dorsch Consult
         proti Svetu in Komisiji, C‑237/98 P, Recueil, str. I‑4549, točka 19).
      
      148   Škoda, ki jo lahko utrpijo gospodarski subjekti zaradi ukrepov institucij Skupnosti, je neobičajna, kadar presega meje gospodarskih
         tveganj, povezanih z dejavnostmi v zadevnem sektorju (sodba v zadevi Afrikanische Frucht-Compagnie in Internationale Fruchtimport
         Gesellschaft Weichert proti Svetu in Komisiji, točka 80 zgoraj, točka 151, in navedena sodna praksa).
      
      149   V tej zadevi tudi, če bi tožeče stranke lahko pokazale, da so utrpele dejansko škodo, povzročeno z uporabo izraza „Galileo“
         s strani Komisije, te škode ni mogoče obravnavati, kot da presega meje tveganj, povezanih z uporabo tega izraza s strani tožečih
         strank v zvezi z njihovimi znamkami.
      
      150   S tem, ko so izbrale ime „Galileo“ za označitev njihovih znamk, proizvodov in storitev, tožeče stranke ne morejo zanikati,
         da so se zgledovale po priimku slavnega italijanskega matematika, fizika in astronoma, rojenega v Pisi leta 1564, ki je ena
         pomembnih osebnosti evropske znanstvene kulture in zgodovine. Tako so se tožeče stranke prostovoljno izpostavile tveganju,
         da bi kdo drug – v tem primeru Komisija – lahko zakonito, to pomeni brez poseganja v njihove pravice iz znamke, svoj raziskovalni
         program na področju satelitske radionavigacije poimenoval z istim znamenitim imenom. Poleg tega je leta 1989 National Aeronautics
         and Space Administration (NASA) (nacionalna agencija za vesolje in aeronavtiko) že izbrala izraz „Galileo“ za označitev odprave
         v vesolje, namreč lansiranje satelita za opazovanje proti planetu Jupitru.
      
      151   V okoliščinah te zadeve torej škode, ki so jo domnevno utrpele tožeče stranke, ni primerno opredeliti kot neobičajne.
      152   Taka ugotovitev zadošča za izključitev vsakršne pravice do odškodnine v zvezi s tem, ne da bi bilo treba Sodišču odločati
         o pogoju posebnosti zatrjevane škode.
      
      153   Torej tudi ni mogoče odobriti odškodninskega zahtevka tožečih strank, ki temelji na ureditvi nepogodbene odgovornosti Skupnosti,
         če ni nezakonitega ravnanja njenih organov.
      
      154   Iz vseh navedenih utemeljitev izhaja, da je treba tožbo v celoti zavrniti.
       Stroški
      155   Na podlagi člena 87(2) Poslovnika se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni.
      156   Tožeče stranke s predlogi niso uspele, zato se jim poleg tega, da nosijo svoje stroške, v skladu s predlogi, ki jih je v tem
         smislu vložila Komisija, naloži plačilo stroškov, ki jih je priglasila tožena institucija.
      
      Iz teh razlogov je
      SODIŠČE PRVE STOPNJE (drugi razširjeni senat)
      razsodilo:
      1)      Tožba se zavrne.
      2)      Tožečim strankam se naloži plačilo stroškov.
      
               Pirrung 
            
            
                Meij 
            
            
                Forwood
            
         
               Pelikánová 
            
             
            
                      Papasavvas
            
         Razglašena na javni obravnavi v Luxembourgu, 10. maja 2006.
      
               Sodni tajnik 
            
             
            
                      Predsednik
            
         
               E. Coulon 
            
             
            
                      J. Pirrung
            
         Stvarno kazalo
      Dejansko stanje
      1.  Izraz „Galileo“, ki ga uporabljajo tožeče stranke
      2.  Izraz „Galileo“, ki ga uporablja Komisija
      3.  Zahteva za registracijo znamke Skupnosti, ki jo je vložila Komisija
      4.  Izmenjava dopisov med tožečimi strankami in Komisijo
      5.  Sodne in upravne tožbe, ki so jih tožeče stranke začele vzporedno s tem sporom
      Postopek in predlogi strank
      Pravo
      1.  Dopustnost
      Trditve strank
      Presoja Sodišča prve stopnje
      Zahteva, naj bo tožba jasna in določna
      –  Nacionalne znamke, znamke znotraj Skupnosti in znamke zunaj Skupnosti
      –  Znamke, ki uživajo ugled
      –  Znamke Skupnosti
      –  Imena družb, firme in imena domene
      Predlogi, s katerimi se zahteva prenehanje domnevnega nepoštenega ravnanja Komisije
      Predlog
      2.  Temelj
      Odgovornost Komisije za nezakonito ravnanje
      Uvodne ugotovitve
      Trditve strank
      Presoja Sodišča prve stopnje
      –  Prvi očitek kršitve pravic iz znamke, podeljenih tožečim strankam
      –  Drugi očitek malomarnega ravnanja Komisije proti tožečim strankam
      –  Predlog
      Odgovornost Komisije za zakonito ravnanje
      Stroški
      * Jezik postopka: francoščina.