CELEX: 62002CC0447
Language: sv
Date: 2004-05-19 00:00:00
Title: Förslag till avgörande av generaladvokat Léger föredraget den 19 maj 2004.#KWS Saat AG mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet.#Mål C-447/02 P.

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKATPHILIPPE LÉGERföredraget den 19 maj 2004(1)
         Mål C-447/02 PKWS Saat AG mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) 
            Överklagande  –  Gemenskapsvarumärke  –  Förordning (EG) nr 40/94  –  Varumärke som utgörs av en färg i sig (nyans av färgen orange)  –  Särskiljningsförmåga  –  Motiveringsskyldighet  –  Rätten att yttra sig
            
      
         
        1.       Förevarande överklagande avser en ansökan om registrering av en färg i sig som gemenskapsvarumärke. Talan har väckts av bolaget
      KWS Saat AG
         			(2)
         		 mot Europeiska gemenskapernas förstainstansrätts dom av den 9 oktober 2002, KWS Saat mot harmoniseringsbyrån (Nyans av färgen
      orange)
         			(3)
         		. Genom denna dom  ogillade förstainstansrätten delvis den talan som KWS hade väckt mot andra överklagandenämndens (Byrån
      för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån)
         			(4)
         		 beslut av den 19 april 2000 (ärende R 282/1999-2), genom vilket KWS ansökan om registrering av färgen orange i sig som gemenskapsvarumärke
      för varor och tjänster, huvudsakligen med koppling till utsäde som används inom jordbruket, avslogs
         			(5)
         		.
      
      
        2.       Domstolen kommer således att på nytt pröva frågan om registrering av en färg i sig som varumärke, i vilken domstolen redan
      har uttalat sig, före den överklagade domen, inom ramen för rådets första direktiv 89/104/EEG
         			(6)
         		, i dom av den 6 maj 2003 i målet Libertel
         			(7)
         		, och inför vilken domstolen även står i målet Heidelberger Bauchemie
         			(8)
         		.
      
      
      I –  Tillämpliga bestämmelser 
      
        3.       De materiella och processuella bestämmelser om registrering av ett gemenskapsvarumärke, som är relevanta i förevarande mål,
      finns i rådets förordning (EG) nr 40/94
         			(9)
         		.
      
      
        4.       I artikel 4 i förordningen anges de kännetecken som kan utgöra ett gemenskapsvarumärke. Enligt denna artikel avses ”alla kännetecken
      som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet personnamn, figurer, bokstäver, siffror, formen på en vara eller dess utstyrsel,
      förutsatt att kännetecknet i fråga kan särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags”.
      
      
        5.       Artikel 7.1 och 7.3 i förordningen gäller absoluta registreringshinder. I artikeln föreskrivs följande:
      ”1. Följande får inte registreras:
      …
      
      b)
          Varumärken som saknar särskiljningsförmåga;
      
      …
      3.       Punkterna 1 b, c och d skall inte tillämpas om varumärket till följd av dess användning har uppnått en särskiljningsförmåga
      i fråga om de varor eller tjänster för vilka det ansöks om registrering.”
      
      
        6.       Artiklarna 73 och 74 i förordning nr 40/94 tillhör avdelning IX om förfarandebestämmelser. I artikel 73, som avser beslutets
      grunder, föreskrivs att ”[b]yråns beslut skall innehålla beslutets grunder” och att ”[b]eslut ... endast [får] grunda sig
      på omständigheter som parterna har haft tillfälle att yttra sig över”.
      
      
        7.       I artikel 74.1 i förordningen anges att ”[v]id förfarande inför byrån skall denna utan särskilt yrkande pröva sakförhållandena;
      dock skall i ärenden om relativa registreringshinder prövningen vara begränsad till vad parterna åberopat och yrkat”.
      
      
      II –  Bakgrund och förfarandet 
      
        8.       Den 17 mars 1998 ansökte KWS hos harmoniseringsbyrån om registrering av färgen orange i sig som gemenskapsvarumärke. Denna
      ansökan innehöll en rektangulär orangefärgad yta i det utrymme i formuläret som är avsett för återgivning av varumärket och
      benämningen Orange (HKS7) i utrymmet avsett för beskrivning av detta.
      
      
        9.       Registreringsansökan i fråga avsåg varor och tjänster tillhörande klasserna 7, 11 och 31 respektive klass 42 i Niceöverenskommelsen
         			(10)
         		. De var beskrivna på följande sätt:
      –        ”Behandlingsanläggningar för rensning, betning, pelletering, sortering, behandling med bekämpningsmedel, kvalitetskontroll
      och sållning av utsäde” (klass 7).
      
        
      –
         ”Behandlingsanläggningar för torkning av utsäde” (klass 11).
      
      
        
      –
         ”Jordbruks-, trädgårds- och skogsprodukter” (tillhörande klass 31).
      
      
        
      –
         ”Teknisk rådgivning och professionell affärsrådgivning på områdena odling och växter, särskilt inom grenen utsäde” (klass
            42).
         
      
      
      
      
        10.     Genom beslut av den 25 mars 1999 avslog harmoniseringsbyråns granskare KWS ansökan med motiveringen att färgen orange i sig
      saknade särskiljningsförmåga för de avsedda varorna och tjänsterna, i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordningen.
      
      
        11.     Den andra överklagandenämnden avslog, genom det ifrågasatta beslutet av den 19 april 2000, KWS bestridande och bekräftade
      att registreringsansökan stred mot regeln om absoluta registreringshinder i artikel 7.1 b i förordningen.
      
      
        12.     KWS väckte talan om ogiltigförklaring av detta beslut genom ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 28 juni
      2000.
      
      
      III –  Den överklagade domen 
      
        13.     KWS åberopade två grunder till stöd för sin talan, nämligen dels att artikel 7.1 b i förordningen hade överträtts, dels att
      artiklarna 73 och 74 i denna förordning hade överträtts.
      
      
      A –  Den första grunden: Överträdelse av artikel 7.1 b i förordningen  
      
        14.     KWS gjorde gällande att tillverkarna av utsäde färgar sina varor för att särskilja dem från konkurrenternas, att de färger
      som vanligtvis används är olika nyanser av färgerna blått, gult eller rött, och inte orange, och att den orange nyans för
      vilken KWS ansökt om registrering därför omedelbart kommer att uppfattas som en ursprungsbeteckning. Till skillnad från vad
      överklagandenämnden framhållit, är det inte nödvändigt att denna färg förblir tillgänglig för konkurrenterna, eftersom den
      är ovanlig i den berörda branschen. Vad gäller behandlingsanläggningarna för utsäde uppgav KWS att den färg som vanligtvis
      används är rött och att dessa anläggningar skiljer sig från jordbruksmaskiner i allmänhet
         			(11)
         		.
      
      
        15.     Förstainstansrätten anförde i bedömningen att ”färgerna eller färgkombinationerna i sig kan utgöra gemenskapsvarumärken om
      de kan särskilja ett företags varor och tjänster från andra företags”
         			(12)
         		.
      
      
        16.     Förstainstansrätten anförde att den omständigheten att ett kännetecken allmänt sett är ägnat att utgöra ett varumärke emellertid
      inte medför att kännetecken av detta slag nödvändigtvis har särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i
      förordningen och att särskiljningsförmågan endast kan bedömas i förhållande till de varor eller tjänster som registreringsansökan
      avser och i förhållande till hur den relevanta målgruppen uppfattar kännetecknet
         			(13)
         		.
      
      
        17.     Förstainstansrätten anförde vidare att även om det i artikel 7.1 b i förordningen inte görs någon åtskillnad mellan kännetecken
      av skilda slag, är ”den relevanta målgruppens uppfattning inte nödvändigtvis densamma när ett kännetecken utgörs av en färg
      eller en färgkombination som sådan som när ett ord- eller figurmärke består av ett kännetecken som är oberoende av det slags
      vara som det avser. I själva verket är det så att om allmänheten vanligtvis uppfattar ord- eller figurmärken som kännetecken
      som anger en varas kommersiella ursprung behöver det inte nödvändigtvis vara på det viset när ett kännetecken sammanfaller
      med varans utseende eller när kännetecknet endast består av en eller flera färger för att ange tjänster”
         			(14)
         		.
      
      
        18.     Rätten preciserade att den relevanta målgruppen i förevarande fall utgörs av en specifik grupp av människor som besitter större
      kunskap och är mer uppmärksamma än människor i allmänhet, utan att för den skull vara specialister på varje individuell vara
         			(15)
         		.
      
      
        19.     När det gäller jordbruks-, trädgårds- och skogsprodukter i klass 31, av vilka sådana som avser utsäde särskilt framhölls av
      sökanden, anförde förstainstansrätten att den relevanta målgruppen kan uppfatta varornas färgnyans, eftersom den skiljer sig
      från dessa varors naturliga färg, som en ursprungsbeteckning. Detta gäller i ännu högre grad med tanke på att varornas storlek
      inte tillåter att ett ord- eller figurmärke anbringas på dem och då utsädet skall sås, eftersom målgruppen inte har anledning
      att tro att färgnyansen har en dekorativ funktion
         			(16)
         		.
      
      
        20.     Förstainstansrätten anförde vidare följande:
      
      ”33 
         Som harmoniseringsbyrån har konstaterat i punkt 18 i det ifrågasatta beslutet är det emellertid inte ovanligt att färger används
            för detta slag av varor, både den aktuella nyansen av färgen orange och andra närliggande nyanser. Följaktligen gör det aktuella
            kännetecknet inte det möjligt för den relevanta målgruppen att omedelbart och på ett säkert sätt särskilja sökandens varor
            från andra företags varor som har färglagts med andra nyanser av färgen orange.
         
      
      
      34.
         Även om man antar att denna färg inte är allmänt förekommande för vissa typer av utsäde, exempelvis majs eller betor som sökanden
            hänvisade till under förhandlingen, skall det för övrigt beaktas att vissa företag använder även andra färger för att ange
            att utsädet har behandlats.
         
      
      
      35.
         I detta avseende skall det erinras om att den relevanta målgruppen besitter en viss grad av specifik kunskap, såsom påpekats
            i punkt 31 ovan, som åtminstone är tillräcklig för att målgruppen inte skall vara ovetande om att utsädets färg bland annat
            kan ange att utsädet har behandlats. Som harmoniseringsbyrån har uppgivit kommer således inte den relevanta målgruppen att
            uppfatta den aktuella färgen som angivelse av det aktuella utsädets kommersiella ursprung. 
         
      
      
      36.
         Denna slutsats vederläggs inte av sökandens argument att den aktuella färgen på dennes varor inte har någon teknisk funktion
            i samband med tillverkningen av utsädet.
         
      
      
      37.
         Med beaktande av hur färger allmänt sett används i tekniskt hänseende inom den aktuella sektorn kan den relevanta målgruppen
            nämligen inte omedelbart bortse från möjligheten att färgen orange anger, eller kan ange, att utsädet har behandlats. Om det
            inte tidigare har uppgivits kan den relevanta målgruppen följaktligen inte dra slutsatsen att den aktuella färgen orange anger
            utsädets kommersiella ursprung.
         
      
      
      38.
         För övrigt begränsas inte varumärkesansökan till utsäde för sockerbetor och majs och skall följaktligen bedömas i förhållande
            till utsäde i allmänhet, en kategori som i varumärkesansökan nämns som exempel på berörda jordbruksprodukter, och inte i förhållande
            till utsäde av ett specifikt slag som uttryckligen har angivits.”
         
      
      
      
        21.     När det gäller behandlingsanläggningarna i klasserna 7 och 11, ansåg förstainstansrätten att dessa varor hör till den allmänna
      kategorin jordbruksmaskiner, att sökanden inte hade framfört några omständigheter som medförde att dessa anläggningar skulle
      utgöra en särskild kategori varor för vilka vissa färger inte vanligtvis används och att den relevanta målgruppen utgörs av
      den genomsnittlige konsumenten av samtliga jordbruksmaskiner
         			(17)
         		.
      
      
        22.     Av det ovan anförda drog förstainstansrätten följande slutsats:
      
      ”40
         Mot bakgrund av detta har överklagandenämnden i punkt 21 i det ifrågasatta beslutet helt korrekt konstaterat att det inte
            är ovanligt med maskiner som har denna färg eller en liknande färgskiftning. Det skall konstateras att eftersom färgen orange
            följaktligen är vanligt förekommande kan den relevanta målgruppen inte omedelbart och på ett säkert sätt särskilja sökandens
            anläggningar från maskiner som har en liknande orange färg och ett annat kommersiellt ursprung. Följaktligen uppfattar den
            relevanta målgruppen snarare den aktuella färgen som enbart ett inslag i den aktuella varans utseende.”
         
      
      
      
        23.     När det gäller tjänster påpekade förstainstansrätten för det första att en färg inte kan tillämpas på själva tjänsten, som
      av naturliga skäl saknar färg, och inte heller ger tjänsten något substantiellt värde. Den relevanta målgruppen kan därför
      skilja mellan användandet av en färg som ett enkelt dekorativt inslag och användandet av den som en angivelse av tjänstens
      kommersiella ursprung
         			(18)
         		. Förstainstansrätten konstaterade för det andra att i den mån det inte har visats att färgen fyller andra funktioner kan
      den på ett enkelt och direkt sätt ihågkommas av den berörda målgruppen som ett särskiljande kännetecken för de aktuella tjänsterna.
      Förstainstansrätten ansåg slutligen att då den färg som ansökan avser är en specifik nyans finns det många färger kvar för
      identiska eller liknande tjänster. Förstainstansrätten drog slutsatsen att den ifrågavarande färgen gör det möjligt för den
      berörda målgruppen att särskilja de aktuella tjänsterna från tjänster med ett annat kommersiellt ursprung
         			(19)
         		. 
      
      
        24.     Vad avser grunden om en överträdelse av artikel 7.1 b i förordningen, beslutade förstainstansrätten att bifalla den del av
      talan som avsåg tjänster och att ogilla den del som avsåg samtliga varor.
      
      
      B –  Den andra grunden: Överträdelse av artiklarna 73 och 74 i förordningen  
      
        25.     Förstainstansrätten återgav sökandens argument på följande sätt:
      
      ”48
         Sökanden har understrukit att det i artikel 73 … i förordning nr 40/94 föreskrivs att harmoniseringsbyrån är skyldig att redovisa
            grunderna för sina beslut. Denna motiveringsskyldighet syftar till att tvinga administrationen att basera sina beslut på en
            noggrann utredning av sakomständigheterna.
         
      
      
      49
         Sökanden har gjort gällande att den inte har erhållit de handlingar som harmoniseringsbyrån har baserat sitt beslut på, och
            detta har gjort det omöjligt att kontrollera relevansen av byråns efterforskningar, inklusive att förstå argumenteringen och
            grunderna samt att eventuellt kunna bestrida de slutsatser som dragits därav. På grund av detta har sökanden gjort gällande
            att dennes rätt att yttra sig och möjligheten att begränsa förteckningen över varor och tjänster i ansökan har åsidosatts.
         
      
      
      50
         I enlighet med artikel 74.1 i förordning nr 40/94 skall enligt sökanden dessutom varje beslut grundas på konkreta sakförhållanden.
            I förevarande mål innebär inte förekomsten av beslut som liknar det ifrågasatta beslutet att motiveringsskyldigheten bortfaller
            i detta fall.”
         
      
      
      
        26.     I sin bedömning påpekade förstainstansrätten inledningsvis att skyldigheten för harmoniseringsbyrån att motivera sina beslut
      föreskrivs i artikel 73 första meningen i förordningen och att denna motivering skall göra det möjligt att i förekommande
      fall få kännedom om skälen för avslaget på registreringsansökan och på ett ändamålsenligt sätt ifrågasätta det omtvistade
      beslutet
         			(20)
         		. Förstainstansrätten ansåg att det ifrågasatta beslutet innehöll de uppgifter som var  nödvändiga för att sökanden skulle
      förstå beslutet och kunna bestrida dess laglighet
         			(21)
         		.
      
      
        27.     Förstainstansrätten påpekade vidare att harmoniseringsbyråns beslut enligt artikel 73 i förordningen inte kan baseras på andra
      grunder än sådana som parterna har haft tillfälle att yttra sig över. Förstainstansrätten ansåg emellertid inte att de handlingar
      som sökanden inte hade tagit del av var nödvändiga för att denne skulle förstå det ifrågasatta beslutet och eventuellt utöva
      sin rätt att begränsa förteckningen över berörda varor och tjänster. Förstainstansrätten konstaterade att det av motiveringen
      till sökandens talan inför överklagandenämnden framgick att den i sak kände till de argument och de omständigheter som skulle
      undersökas av nämnden för att vederlägga eller bekräfta granskarens beslut och att sökanden alltså haft möjlighet att yttra
      sig i denna sak. Förstainstansrätten drog av det ovan anförda slutsatsen att överklagandenämnden inte hade överträtt artikel
      73 i förordningen
         			(22)
         		.
      
      
        28.     Slutligen, när det gäller harmoniseringsbyråns skyldighet att i enlighet med artikel 74.1 i förordningen pröva sakförhållandena
      ex officio, konstaterade förstainstansrätten att överklagandenämnden faktiskt hade prövat och använt en del av de relevanta
      sakomständigheterna för att bedöma kännetecknets särskiljningsförmåga med avseende på de olika varor och tjänster som varumärkesansökan
      avsåg
         			(23)
         		.
      
      
        29.     Förstainstansrätten ogiltigförklarade det ifrågasatta beslutet beträffande tjänsterna i klass 42 och ogillade talan i övrigt.
      
      
      
      IV –  Förfarandet vid domstolen och parternas yrkanden  
      
        30.     KWS har, genom ansökan som inkom till domstolens kansli den 11 december 2002, överklagat den ifrågasatta domen. Harmoniseringsbyrån
      ingav sin svarsinlaga den 3 mars 2003. Replik och duplik ansågs, i enlighet med artikel 117 i domstolens rättegångsregler,
      inte erforderliga,. Parterna hördes emellertid muntligen vid förhandlingen den 4 mars 2004. Under denna förhandling gavs parterna
      tillfälle att ta ställning till de konsekvenser som domen i det ovannämnda målet Libertel får inom ramen för förevarande överklagande.
      
      
        31.     KWS har yrkat att domstolen skall
      
        
      –
         upphäva den överklagade domen i den del som talan ogillas,
      
      
        
      –
         ogiltigförklara det ifrågasatta beslutet i den mån det inte redan ogiltigförklarats genom den överklagade domen; och
      
      
        
      –
         förplikta motparten att ersätta rättegångskostnaderna.
      
      
      
      
        32.     Harmoniseringsbyrån, som i sin svarsinlaga
         			(24)
         		 påpekade att förstainstansrätten borde ha ogillat talan även i den del som gällde tjänster, har inte ingett något anslutningsöverklagande.
      Harmoniseringsbyrån har yrkat att domstolen skall
      
        
      –
         ogilla överklagandet, och
      
      
        
      –
         förplikta klaganden att ersätta rättegångskostnaderna.
      
      
      
      
      V –  Överklagandet 	 
      
        33.     KWS har till stöd för överklagandet åberopat flera grunder. För det första har KWS gjort gällande att motiveringsskyldigheten
      åsidosattes, för det andra att rätten att yttra sig åsidosattes, för det tredje att förordningens artikel 74, som avser prövning
      av sakförhållandena på eget initiativ, överträddes och för det fjärde att artikel 7.1 b i förordningen överträddes. Grunderna
      skall bedömas i den ordning som angivits ovan.
      
      
      A –  Åsidosättande av motiveringsskyldigheten  
      
      1. Parternas argument
      
        34.     Inom ramen för denna grund har KWS till att börja med anfört att förstainstansrätten åsidosatte bestämmelserna i artikel 73
      första meningen i förordningen, enligt vilken harmoniseringsbyråns beslut skall innehålla beslutets grunder. KWS har gjort
      gällande att harmoniseringsbyrån, till följd av denna skyldighet, inte kan begränsa sig till att rent formellt ange grunderna,
      utan att den skall analysera alla relevanta omständigheter. Förstainstansrätten underskattade därmed omfattningen av en sådan
      skyldighet. Enligt KWS satte det ifrågasatta beslutet den grundläggande immaterialrätten på spel, varmed KWS hade extra intresse
      av att grunderna för nämnda beslut var begripliga. Beslutets sammanhang erbjöd inte heller någon förklaring. När det gäller
      utsädet, har KWS anfört att harmoniseringsbyrån endast grundade beslutet på ett utdrag från en hemsida tillhörande en tillverkare
      av färg för utsäde. Detta räcker inte för beslut om att färgen saknade särskiljningsförmåga. Harmoniseringsbyrån tog inte
      heller hänsyn till de delar av denna hemsida som var till registreringens fördel. Även när det gäller färgen på maskiner stod
      harmoniseringsbyrån fast vid sin tidigare bedömning, utan att beakta de faktiska omständigheterna.
      
      
        35.     Vidare har KWS anfört att även förstainstansrätten åsidosatte motiveringsskyldigheten. KWS förebrår förstainstansrätten för
      att inte ha motiverat sitt påstående, i punkt 56 i den överklagade domen, enligt vilket det ifrågasatta beslutet möjliggjorde
      för sökanden att få kännedom om skälen för avslaget på registreringsansökan.
      
      
        36.     Harmoniseringsbyrån har i huvudsak gjort gällande att dessa invändningar, liksom samtliga av de andra grunderna som gäller
      förfarandet, inte kan tas upp till sakprövning eftersom de endast syftar till att domstolen på nytt skall pröva den talan
      som väcktes vid förstainstansrätten. I andra hand har harmoniseringsbyrån anfört att invändningarna saknar grund eftersom
      den överklagade domen är tillräckligt motiverad och förstainstansrätten med rätta bedömde att det ifrågasatta beslutet innehöll
      de väsentliga överväganden som låg till grund för beslutet.
      
      
      2. Bedömning
      
        37.     KWS argumentation i grunden om åsidosättande av motiveringsskyldigheten utgörs egentligen av två skilda grunder. Vad gäller
      argumentet att förstainstansrätten själv åsidosatte motiveringsskyldigheten i den överklagade domen, har detta samband med
      det formella kravet på motivering av domen. Kravet grundas inte på artikel 73 första meningen i förordningen, vilket KWS har
      angett i överklagandet, utan på bestämmelserna i artikel 36 i domstolens stadga, i vilken det föreskrivs att domar skall ange
      skälen för domsluten och vilken tillämpas på förstainstansrättens domar med stöd av artikel 53 i denna stadga.
      
      
        38.     Inom ramen för denna grund har KWS invänt att förstainstansrätten inte motiverade sitt påstående i punkt 56 i den överklagade
      domen, enligt vilket ”sökanden fått tillgång till de omständigheter som är nödvändiga för att förstå det ifrågasatta beslutet
      och för att kunna bestrida dess laglighet inför gemenskapsdomstolarna”. Denna invändning saknar grund. Vid läsning av den
      omtvistade punkten framgår nämligen att förstainstansrätten låtit detta påstående föregås av en sammanfattning av innehållet
      i det ifrågasatta beslutet och förklarat varför den ansåg att dessa uppgifter i det ifrågasatta beslutet var tillräckliga
      för att sökanden skulle ha kännedom om skälen för avslaget på registreringsansökan för var och en av de i ansökan åsyftade
      varorna och tjänsterna.
      
      
        39.     KWS har vidare, i en andra grund, invänt att förstainstansrätten gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning då den
      i den överklagade domen bedömde att det ifrågasatta beslutet var tillräckligt motiverat. Det följer av fast rättspraxis att
      förstainstansrättens uppskattning av motiveringsskyldighetens räckvidd i det ifrågasatta beslutet utgör en rättsfråga som
      skall prövas av domstolen i mål om överklagande
         			(25)
         		. Jag anser emellertid, i likhet med harmoniseringsbyrån, att även denna invändning saknar grund.
      
      
        40.     Det skall erinras om att, enligt artikel 73 första meningen i förordningen, skall ”[b]yråns beslut … innehålla beslutets grunder”.
      I denna artikel utsträcks således den motiveringsskyldighet som föreskrivs i artikel 253 EG för alla gemenskapsrättsliga rättsakter
      till att gälla harmoniseringsbyrån. Jag ser ingen anledning till att den motiveringsskyldighet som föreskrivs i artikel 73
      i förordningen skulle ha en annan räckvidd än den som föreskrivs i artikel 253 EG. Enligt fast rättspraxis skall den motivering
      som erfordras enligt artikel 253 EG vara anpassad till rättsaktens beskaffenhet. Av motiveringen skall klart och tydligt framgå
      hur den institution som antagit rättsakten har resonerat, så att de som berörs därav kan få kännedom om skälen för den vidtagna
      åtgärden och den behöriga domstolen ges möjlighet att utöva sin prövningsrätt. Kravet på motivering skall bedömas med hänsyn
      till omständigheterna i det enskilda fallet, särskilt rättsaktens innehåll, de anförda skälens karaktär och det intresse som
      de till vilka rättsakten är riktad, eller andra personer som direkt eller personligen berörs av den, kan ha av att få förklaringar.
      Det krävs inte att alla relevanta faktiska eller rättsliga omständigheter anges i motiveringen, eftersom bedömningen av om
      motiveringen av en rättsakt uppfyller kraven i artikel 253 EG inte skall ske endast utifrån rättsaktens lydelse utan även
      utifrån sammanhanget och reglerna på det ifrågavarande området
         			(26)
         		.
      
      
        41.     När ett beslut från harmoniseringsbyrån innebär avslag på en registreringsansökan innebär iakttagandet av de ovannämnda villkoren
      att grunden eller grunderna för avslaget enligt förordningen tydligt skall anges i beslutet. I beslutet skall också anges
      varför grunden eller grunderna är tillämpliga på var och en av de kategorier av varor och tjänster som ansökan om varumärkesregistrering
      avser. Frågan huruvida de angivna skälen räcker för att uppfylla motiveringsskyldighetens dubbla syften, det vill säga ge
      sökanden kännedom om skälen till avslaget och ge domstolen möjlighet att utöva sin prövningsrätt, skall bedömas utifrån omständigheterna
      i det enskilda fallet, särskilt mot bakgrund av föregående kommunikation mellan sökanden och harmoniseringsbyrån, det aktuella
      varumärket och de varor och tjänster som ansökan avser. Det är mot bakgrund av dessa överväganden som frågan huruvida förstainstansrätten
      i förevarande fall med rätta bedömde att det ifrågasatta beslutet inte åsidosatte motiveringsskyldigheten som föreskrivs i
      artikel 73 i förordningen skall bedömas.
      
      
        42.     Det framgår av det ifrågavarande beslutet att överklagandenämnden ansåg att registreringsansökan stred mot artikel 7.1 b i
      förordningen
         			(27)
         		. Överklagandenämnden förklarade även varför detta absoluta registreringshinder var tillämpligt i förevarande fall. Överklagandenämnden
      hänvisade i första hand till allmänna överväganden. Å ena sidan har inte en färg i sig särskiljningsförmåga, såvida det inte
      kan visas att den erhållit en sådan förmåga genom inarbetning, å andra sidan skall färger vara tillgängliga för alla företag.
      Enligt överklagandenämnden är det således endast under vissa omständigheter som en färg i sig kan anses ha särskiljningsförmåga
         			(28)
         		.
      
      
        43.     Överklagandenämnden angav vidare varför sådana särskilda omständigheter inte föreligger i det förevarande fallet beträffande
      de i registreringsansökan avsedda varorna. Den ifrågavarande färgen, vilken till sin natur är en vanligt förekommande ”basfärg”,
      såsom den beskrivits i ansökan eller i närliggande nyanser, är inte ovanlig i samband med dessa varor
         			(29)
         		. Överklagandenämnden preciserade, vad gäller utsäde, att tillverkarna sedan en tid tillbaka färgar denna typ av varor för
      att visa att de är behandlade. Överklagandenämnden nämnde som exempel ett utdrag ur en text från en hemsida tillhörande en
      tillverkare av färg för utsäde. Överklagandenämnden påpekade att de färger som används i denna bransch även omfattar färgen
      orange och att de relevanta konsumenterna, mot bakgrund av dessa omständigheter, inte skulle uppfatta en sådan färg som en
      angivelse av varans ursprung utan som ett tecken på att utsädet i fråga hade behandlats
         			(30)
         		. När det gäller behandlingsanläggningar för utsäde uppgav överklagandenämnden att det, såsom granskaren hade konstaterat,
      inte är ovanligt att maskiner har denna färg
         			(31)
         		. 
      
      
        44.     Överklagandenämnden hävdade slutligen att konkurrenterna har ett intresse av att kunna använda också denna färg, att besluten
      av de på området behöriga tyska myndigheterna som sökanden hade hänvisat till inte är bindande för harmoniseringsbyrån och
      att den senare inte har gjort gällande att den ifrågavarande färgen hade uppnått särskiljningsförmåga genom inarbetning
         			(32)
         		.
      
      
        45.     Mot bakgrund av det ovan anförda, anser jag att motiveringen i det ifrågasatta beslutet var tillräcklig för att sökanden skulle
      kunna förstå de faktiska och rättsliga skälen till avslaget på ansökan om registrering av färgen orange i sig för var och
      en av kategorierna av de avsedda varorna och för att förstainstansrätten skulle kunna utöva sin rätt till prövning av lagligheten
      av detta beslut. Förstainstansrätten gjorde sig därmed inte skyldig till felaktig rättstillämpning då den bedömde att motiveringen
      i det ifrågasatta beslutet uppfyllde kraven i artikel 73 i förordningen.
      
      
        46.     Grunderna om åsidosättande av motiveringsskyldigheten skall därmed ogillas.
      
      
      B –  Åsidosättande av rätten att yttra sig  
      
      1. Parternas argument
      
        47.     KWS har hävdat att överklagandenämnden i förevarande fall grundade det ifrågasatta beslutet på ett enda dokument, nämligen
      ett utdrag från en hemsida tillhörande en tillverkare av färgmedel för utsäde, och att detta nämndes för första gången i beslutet.
      Överklagandenämnden åsidosatte därmed rätten att yttra sig. Förstainstansrätten nämnde emellertid inte detta åsidosättande
      och tog endast upp frågan huruvida dokumenten var nödvändiga för att förstå det ifrågasatta beslutet. Förstainstansrätten
      antog även felaktigt att sökanden hade kännedom om innehållet i de dokument som skulle undersökas av överklagandenämnden och
      att sökanden således haft möjlighet att uttala sig i frågan. Förstainstansrätten åsidosatte därmed regeln enligt vilken den
      myndighet som fattar det omtvistade beslutet skall ge den berörda parten möjlighet att ta ställning till samtliga omständigheter
      som kan ha inflytande på innehållet i detta beslut. För att ett åsidosättande av rätten att yttra sig skall anses föreligga
      krävs endast att ett annorlunda beslut skulle har varit möjligt om åsidosättandet inte hade ägt rum.
      
      
        48.     KWS har även anfört att om bolaget hade fått ta del av dokumentet i fråga skulle det ha kunnat yttra sig över innehållet.
      I synnerhet skulle KWS ha kunnat påpeka att det på den aktuella hemsidan förklaras att färgning av utsäde uppfattas som en
      ursprungsbeteckning.
      
      
        49.     Dessutom underlät förstainstansrätten att ta upp detta argument i den överklagade domen, vilket innebär att även förstainstansrätten
      åsidosatte rätten att yttra sig. KWS har hävdat att överklagandenämndens och förstainstansrättens åsidosättanden gjorde det
      omöjligt för KWS att begränsa förteckningen över avsedda varor i registreringsansökan till att gälla endast utsäde och på
      detta sätt få ansökan godkänd. 
      
      
        50.     Harmoniseringsbyrån har svarat att förstainstansrätten inte åsidosatte KWS rätt att yttra sig eftersom denne hade tillfälle
      att göra gällande samtliga sina argument, bland annat i repliken. Harmoniseringsbyrån har vidare anfört att hänvisningen i
      det ifrågasatta beslutet till hemsidan tillhörande en tillverkare av färg för utsäde inte utgör grunden för beslutet utan
      endast är en omständighet till stöd för denna. Det ifrågasatta beslutet skulle inte heller ha påverkats av att KWS reducerade
      listan över avsedda varor i registreringsansökan.
      
      
      2. Bedömning
      
        51.     KWS argumentation inom ramen för grunden om åsidosättande av rätten att yttra sig består också av två skilda grunder.
      
      
        52.     Inledningsvis, när det gäller invändningen att förstainstansrätten åsidosatte sökandens rätt att yttra sig, syftar denna till
      att visa att förstainstansrätten, inom ramen för det rättsliga förfarandet, åsidosatte sökandens rätt till försvar. Denna
      grund stöder sig inte på artikel 73 andra meningen i förordningen, utan på den grundläggande gemenskapsrättsliga principen
      om rätten till försvar, enligt vilken varje part i ett förfarande vid förstainstansrätten skall ges möjlighet att yttra sig
      över alla omständigheter som är relevanta för dess försvar. KWS har, inom ramen för denna grund, anmärkt att förstainstansrätten
      inte, i den överklagade domen, återgav KWS argumentation beträffande avsaknaden av tidigare kommunikation angående innehållet
      på hemsidan i fråga.
      
      
        53.     Det bör erinras om att enligt fast rättspraxis innebär rätten att yttra sig i domstol inte att domstolen måste ta ställning
      till samtliga påståenden som parterna framför
         			(33)
         		. Efter att ha hört parterna och prövat bevisningen skall domstolen bifalla eller ogilla yrkandena och motivera sitt avgörande
         			(34)
         		. Det framgår av den överklagade domen att även om förstainstansrätten inte återgav den aktuella argumentationen i detalj
      förde den in en sammanfattning av denna i domen
         			(35)
         		 och gav ett motiverat svar i punkterna 58 och 59. KWS saknar därmed stöd för påståendet att förstainstansrätten åsidosatte
      KWS rätt att yttra sig i det rättsliga förfarandet.
      
      
        54.     Inom ramen för en andra grund har KWS gjort gällande att förstainstansrätten gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning
      då den bedömde att överklagandenämnden inte hade åsidosatt KWS rätt att yttra sig. Förstainstansrätten missbedömde räckvidden
      av den skyldighet som åligger harmoniseringsbyrån enligt artikel 73 andra meningen i förordningen. Det skall erinras om att
      frågan huruvida förstainstansrätten på ett riktigt sätt tillämpade principen om rätten till försvar och särskilt principen
      om rätten att yttra sig utgör en rättsfråga som det ankommer på domstolen att pröva
         			(36)
         		. 
      
      
        55.     Enligt artikel 73 andra meningen i förordningen får harmoniseringsbyråns beslut ”endast grunda sig på omständigheter som parterna
      har haft tillfälle att yttra sig över”. I denna artikel föreskrivs därmed, inom ramen för harmoniseringsbyråns förfarande,
      den grundläggande gemenskapsrättsliga principen enligt vilken rätten till försvar skall iakttas i alla förfaranden, även myndighetsförfaranden
         			(37)
         		. Det skall påpekas att lagstiftaren har varit noga med att nämna denna princip, inte bara allmänt i artikel 73 i förordningen,
      utan även i bestämmelserna för varje etapp som skulle kunna leda till ett beslut som strider mot en näringsidkares intresse,
      såväl i förordningen som i reglerna om genomförandet av denna
         			(38)
         		. Det hänvisas således till denna princip bland annat i bestämmelserna om prövning av absoluta registreringshinder
         			(39)
         		 och i bestämmelserna som särskilt gäller förfarandet inför överklagandenämnden
         			(40)
         		.
      
      
        56.     Enligt denna princip kan inte en överklagandenämnd grunda ett beslut om registreringshinder för ett varumärke på faktiska
      eller rättsliga omständigheter utan att först ge sökanden möjlighet att ta ställning till dessa
         			(41)
         		. Jag anser att så är fallet med de faktiska och rättsliga omständigheter som utgör motivering till granskarens beslut, vilket
      överklagats till överklagandenämnden. KWS har, på granskarens eget initiativ, beretts tillfälle att yttra sig över dessa omständigheter
      och på nytt bestrida dessa inom ramen för överklagandet till överklagandenämnden. Artikel 73 i förordningen skall inte tolkas
      som ett tvång för harmoniseringsbyrån att i förväg inhämta sökandens synpunkter på de faktiska och rättsliga omständigheter
      som denne har framställt i meddelande till granskaren eller i sitt överklagande av dennes beslut
         			(42)
         		. När överklagandenämnden, i enlighet med artikel 74 i förordningen, beslutar att på eget initiativ inhämta faktauppgifter
      till stöd för ett beslut att avslå en ansökan om registrering av ett varumärke och dessa uppgifter inte förekommer vare sig
      i granskarens beslut eller i sökandens skrivelser, är den däremot skyldig att meddela dessa uppgifter till sökanden så att
      denne har möjlighet att ta ställning till dessa. 
      
      
        57.     I förevarande fall framgår det av handlingarna i målet att överklagandenämnden varken underrättade KWS om resultaten av de
      efterforskningar som hade gjorts angående användningen av den aktuella färgen i förhållande till de berörda varorna, till
      vilka det hänvisas i det ifrågasatta beslutet, eller om innehållet på hemsidan tillhörande en tillverkare av färg, från vilken
      ett utdrag citerats i beslutet. Jag anser emellertid inte att det var åsidosättandet av rätten till försvar som föranledde
      förstainstansrätten att ogiltigförklara det ifrågasatta beslutet.
      
      
        58.     I enlighet med formuleringen i artikel 58 i domstolens stadga kan grunden om felaktig rättstillämpning endast anses giltig
      om handlandet i fråga har kränkt klagandens intressen. Det fordras således, för att rätten till försvar skall anses åsidosatt,
      att förfarandet skulle ha kunnat leda till ett annat resultat om inte felet hade begåtts
         			(43)
         		. Åtminstone ankommer det på klaganden att visa att denne hade kunnat förbereda ett bättre försvar om inte det felaktiga handlandet
      hade förelegat
         			(44)
         		.
      
      
        59.     Jag anser emellertid inte att dessa villkor är uppfyllda i det förevarande fallet. Inledningsvis, när det gäller överklagandenämndens
      ovannämnda efterforskningar i samband med det ifrågasatta beslutet, motsäger dessa visserligen sökandens påstående att den
      ifrågavarande färgen inte används av dennes konkurrenter till färgning av varorna i fråga
         			(45)
         		. Påståendet att färgen orange redan används för de nämnda varorna utgjorde dock inte en nödvändig beståndsdel i motiveringen
      till avslaget på registreringsansökan. Som nämnts ovan ansåg överklagandenämnden, i enlighet med granskarens beslut, att den
      ifrågavarande färgen inte hade särskiljningsförmåga beträffande de berörda varorna eftersom en färg i sig i princip saknar
      denna egenskap och att orange är en mycket vanlig färg. Överklagandenämnden påpekade även att utsäde vanligtvis ges en annan
      färg än den naturliga, särskilt för att visa att det är behandlat, vilket medför att färgen inte uppfattas som en ursprungsbeteckning
      och att maskiner i orange eller liknande nyanser inte är ovanliga. Slutligen anförde överklagandenämnden att klagandens konkurrenter
      också kan ha ett intresse av att använda den ifrågavarande färgen.
      
      
        60.     Såsom framgått av prövningen av den sista grunden i överklagandet räcker dessa omständigheter för att avslag på registreringsansökan
      skall vara befogat. Påståendet att färgen orange även används för färgning av utsäde och behandlingsmaskiner för utsäde, bekräftar
      därmed endast slutsatsen att den ifrågavarande färgen inte skulle uppfattas av den berörda målgruppen såsom en ursprungsbeteckning
      för KWS varor.
      
      
        61.     Vidare, när det gäller innehållet på den hemsida som nämns i det ifrågasatta beslutet, bekräftar detta endast ett av de argument
      som KWS åberopat till stöd för överklagandet av granskarens beslut, nämligen att tillverkare av utsäde färgar sina varor
         			(46)
         		. 
      
      
        62.     Under alla omständigheter har KWS inte visat att ett tidigare tillhandahållande av dessa handlingar skulle ha hade kunnat
      leda till att bolaget begränsade listan över varor i registreringsansökan eller, i synnerhet, visat hur överklagandenämndens
      beslut skulle ha förändrats om denna ansökan endast hade avsett utsäde. Överklagandenämndens motivering för avslaget gällde
      nämligen i synnerhet utsäde.
      
      
        63.     Av detta följer att förstainstansrätten inte åsidosatte artikel 73 i förordningen, när den bedömde att sökandens rätt till
      försvar inte hade åsidosatts under omständigheter som motiverade att det ifrågasatta beslutet ogiltigförklarades dels eftersom
      KWS redan kände till motiven till avslaget på ansökan, vilka förekom i granskarens beslut eller i överklagandet av detta,
      dels eftersom den omständigheten att de omtvistade dokumenten inte hade tillhandahållits sökanden tidigare inte skadade försvaret
      av dennes intressen. Mot bakgrund av dessa omständigheter anser jag att det saknas stöd för grunden om åsidosättande av rätten
      att yttra sig.
      
      
      C –  Överträdelse av artikel 74, avseende prövning av sakförhållandena på eget initiativ,  i förordningen 
      
        64.     KWS har hävdat att förstainstansrätten, genom att begränsa sig till att konstatera att överklagandenämnden ”faktiskt prövat
      och använt en del av de relevanta sakomständigheterna”, åsidosatte kravet i artikel 74 i förordningen, enligt vilket ”byrån
      skall pröva sakförhållandena utan särskilt yrkande”. Enligt klaganden handlar det därmed inte om huruvida sakomständigheterna
      har prövats, utan huruvida denna prövning varit fullständig. En sådan prövning skall göra det möjligt för harmoniseringsbyrån
      att med säkerhet konstatera att registreringshinder enligt artikel 7 i förordningen föreligger, eller inte föreligger, eftersom
      beslutet att registrera eller inte registrera ett kännetecken som varumärke omfattas av en begränsad behörighet och inte av
      en befogenhet att företa skönsmässiga bedömningar.
      
      
        65.     I förevarande fall hänvisas det, trots att ”överklagandenämndens efterforskningar” nämns i det ifrågasatta beslutet, endast
      till en hemsida tillhörande en tillverkare av färg för utsäde, vilket inte kan anses räcka för avslag. Denna hänvisning utgör
      än mindre ett skäl för avslag då hemsidan i fråga tillhör ett amerikanskt företag och då det inte är fastställt att handelsbruket
      på den amerikanska marknaden utgör relevant bevisning i förhållande till handelsbruket inom gemenskapen. Slutligen är det,
      då denna hemsida är författad på engelska, varken givet eller bevisat att den berörda målgruppen inom gemenskapen har kunnat
      tillgodogöra sig dess innehåll. 
      
      
        66.     Jag anser i likhet med harmoniseringsbyrån att denna grund inte kan tas upp till sakprövning. Under sken av en överträdelse
      av artikel 74 i förordningen och genom att framhålla att en mer djupgående prövning av sakomständigheterna skulle ha lett
      till att harmoniseringsbyrån hade godkänt registreringsansökan, har klaganden försökt få till stånd en ny prövning av överklagandenämndens
      och förstainstansrättens bedömning av sakomständigheterna. Det följer emellertid av fast rättspraxis, med stöd av artikel
      225 EG och artikel 58 i domstolens stadga, att ett överklagande endast kan avse en prövning av huruvida rättsregler har överträtts,
      och inte en bedömning av de faktiska omständigheterna
         			(47)
         		.
      
      
      D –  Överträdelse av artikel 7.1 b i förordningen 
      
      1. Parternas argument
      
        67.     KWS har erinrat om att harmoniseringsbyrån och förstainstansrätten enbart grundade avslaget på registreringsansökan på artikel
      7.1 b i förordningen, enligt vilken varumärken som saknar särskiljningsförmåga inte får registreras.
      
      
        68.     KWS har anfört att ett kännetecken enligt rättspraxis har särskiljningsförmåga när det kan anses ange varans eller tjänstens
      ursprung, att det i detta avseende är tillräckligt att kännetecknet besitter en sådan förmåga, att bedömningen skall ske i
      förhållande till de avsedda varorna och tjänsterna och inte på abstrakta grunder, att hänsyn skall tas till alla omständigheter
      i det enskilda fallet och, i synnerhet, till användningen och, avslutningsvis, att hänvisning till de konkret berörda målgrupperna
      skall ske.
      
      
        69.     KWS har invänt att förstainstansrätten åsidosatte dessa principer dels genom att ställa högre krav på varumärken som utgörs
      av en färg än på andra varumärken, dels genom att grunda sig på sin egen uppfattning i stället för på den berörda målgruppens
      och slutligen genom att missta sig beträffande kriteriet särskiljningsförmåga.
      
      
        70.     Förstainstansrätten begick därmed ett misstag då den angav att, då det gäller en färg, är den relevanta målgruppens uppfattning
      ”inte nödvändigtvis densamma … som när ett ord- eller figurmärke består av ett kännetecken som är oberoende av det slags vara
      som det avser”
         			(48)
         		. Vidare fann förstainstansrätten felaktigt att den ifrågavarande färgen saknar särskiljningsförmåga beträffande de avsedda
      varorna, trots att dessa riktas till en kundkrets bestående av specialister. När det gäller jordbruksprodukter, i synnerhet
      utsäde, är klaganden ensam om att använda den ifrågavarande orange nyansen för färgning av sina varor. Förstainstansrätten
      uppgav således felaktigt att konkurrenters användning av andra färgnyanser utesluter att den ifrågavarande orange nyansen
      kan anses utgöra en ursprungsbeteckning. Denna bedömning är extra felaktig då det i branschen inte förekommer någon enhetlig
      användning av färger. När det gäller behandlingsanläggningarna för utsäde, rör det sig om speciella maskiner avsedda för industriföretag
      som är gjorda för att placeras i verkstäder. Förstainstansrätten begick därför ett fel när den bedömde att det är vanligt
      att färga dessa maskiner och i synnerhet att färga dem orange.
      
      
        71.     Harmoniseringsbyrån har anfört att det saknas stöd för denna grund . 
      
      
      2. Bedömning
      
        72.     Domstolen uppgav i det ovannämnda målet Libertel att en färg i sig kan utgöra ett varumärke i den mening som avses i artikel
      2 i direktivet när det, såsom i förevarande fall, beskrivits genom en internationellt erkänd färgidentifieringskod
         			(49)
         		. Domstolen preciserade dessutom de kriterier som skall beaktas i varje konkret fall för att avgöra huruvida en färg i sig
      har särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 3.1 b i direktivet och som därmed kan registreras som varumärke
      för vissa bestämda varor och tjänster.
      
      
        73.     Eftersom ordalydelsen i artiklarna 2, 3.1 b och 3.3 i direktivet är jämförbar med den i artiklarna 4, 7.1 b och 7.3 i förordningen
      är domstolens tolkning i det ovannämnda målet Libertel tillämplig på förordningen. Det följer av rättspraxis att domstolens
      tolkning av en rättsregel begränsar sig till att klargöra och precisera verkningarna av bestämmelsen i fråga, såsom den skulle
      ha tolkats och tillämpats från och med ikraftträdandet
         			(50)
         		. Den retroaktiva verkan av det ovannämnda målet Libertel beträffande tolkningen av direktivets bestämmelser skall således
      tillämpas i tillämpliga delar på motsvarande bestämmelser i förordningen. 
      
      
        74.     I mitt förslag till avgörande i de ovannämnda målen Libertel och Heidelberger Bauchemie förklarade jag varför jag inte anser
      att en färg i sig uppfyller villkoren i artikel 2 i direktivet för att kunna anses som ett kännetecken som kan utgöra ett
      varumärke. Denna fråga är dock inte omtvistad i förevarande mål. Jag skall därför inte återge de synpunkter som jag framfört
      på denna punkt, utan jag kommer att pröva grunden om överträdelse av artikel 7.1 b i förordningen utifrån de villkor som fastställdes
      av domstolen i det ovannämnda målet Libertel.
      
      
        75.     Det skall erinras om att varumärkets grundläggande funktion enligt fast rättspraxis är att för konsumenten eller slutanvändaren
      av en vara eller tjänst som täcks av varumärket garantera dess ursprungsidentitet, så att denne utan risk för förväxling kan
      särskilja denna vara eller tjänst från andra med ett annat ursprung
         			(51)
         		. Härav följer att harmoniseringsbyrån, då den mottar en ansökan om registrering av ett varumärke, skall kontrollera huruvida
      kännetecknet i fråga kan upplysa den relevanta målgruppen om att de berörda varorna eller tjänsterna härrör från ett bestämt
      företag. Därför föreskrivs det i artikel 7.1 b i förordningen att ”varumärken som saknar särskiljningsförmåga” inte får registreras.
      Det är även etablerat att ett varumärkes särskiljningsförmåga skall bedömas dels med hänsyn till de varor eller tjänster som
      avses med ansökan, dels med hänsyn till den relevanta målgruppens uppfattning av varumärket
         			(52)
         		.
      
      
        76.     I det ovannämnda målet Libertel preciserade domstolen att när den relevanta målgruppen utgörs av en normalt informerad samt
      skäligen upplyst genomsnittskonsument, skall hänsyn tas till den omständigheten att genomsnittskonsumenten sällan har möjlighet
      att göra en direkt jämförelse mellan de olika varumärkena utan måste förlita sig på en oklar minnesbild. Domstolen påpekade
      att målgruppen inte nödvändigtvis uppfattar ett tecken som består av en färg på samma sätt som ett ord- eller figurmärke,
      som består av ett kännetecken som är oberoende av utformningen av de varor som det avser. Allmänheten är nämligen, enligt
      domstolen, van vid att omedelbart uppfatta ord- eller figurmärken som utmärkande kännetecken för varans ursprung, vilket inte
      nödvändigtvis gäller för kännetecken som sammanfaller med utseendet hos den vara som omfattas av varumärkesansökan. Eftersom
      själva färgen i nuvarande handelsbruk i princip inte används som utmärkande kännetecken, är konsumenterna inte vana vid att
      grunda antaganden om varors ursprung på varornas eller förpackningarnas färg, utan någon grafisk eller textmässig beståndsdel.
      Färgen i sig saknar vanligen den inneboende förmågan att särskilja ett visst företags varor
         			(53)
         		.
      
      
        77.     Med hänsyn till detta och i motsats till vad klaganden har gjort gällande gjorde förstainstansrätten således inte en felaktig
      tolkning av artikel 7.1 b i förordningen när den framhöll att även om det i denna bestämmelse inte görs någon åtskillnad mellan
      kännetecken av skilda slag, är den relevanta målgruppens uppfattning inte nödvändigtvis densamma när ett kännetecken utgörs
      av en färg som sådan som när ett ord- eller figurmärke består av ett kännetecken som är oberoende av den slags vara som det
      avser
         			(54)
         		. 
      
      
        78.     Det finns inte heller grund för påståendet att förstainstansrätten inte skulle ha bedömt färgens särskiljningsförmåga med
      hänsyn till den relevanta målgruppen, utan i förhållande till sina egna kriterier.
      
      
        79.     Förstainstansrätten uppgav att den relevanta målgruppen utgörs av en specifik grupp människor som besitter större kunskap
      och är mer uppmärksamma än människor i allmänhet, utan att för den skull vara vare sig specialister på varje individuell vara
      eller tjänst eller lekmän
         			(55)
         		. När det gäller jordbruks-, trädgårds- och skogsbruksprodukter i klass 31, särskilt utsäde, ansåg förstainstansrätten att
      målgruppen kan uppfatta varornas färg, då denna skiljer sig från varornas naturliga färg, som ett tecken på dess kommersiella
      ursprung
         			(56)
         		. Förstainstansrätten ansåg emellertid att eftersom användningen av färger, inklusive den aktuella nyansen av orange, inte
      är ovanlig för detta slags varor, gör inte denna färg det möjligt för den relevanta målgruppen att särskilja sökandens varor
      från andra företags varor
         			(57)
         		. Förstainstansrätten tillade att då den relevanta målgruppen besitter en viss grad av specifik kunskap och inte är ovetande
      om att utsädets färg bland annat kan ange att utsädet behandlats, kommer inte denna grupp att uppfatta den aktuella färgen
      som en angivelse av det aktuella utsädets kommersiella ursprung
         			(58)
         		. 
      
      
        80.     Även beträffande behandlingsanläggningarna i klasserna 7 och 11 konstaterade förstainstansrätten att den relevanta målgruppen
      utgörs av den genomsnittlige konsumenten av samtliga jordbruksmaskiner. Förstainstansrätten ansåg att då det inte är ovanligt
      med maskiner som har denna färg eller en liknande färgskiftning, skulle den relevanta målgruppen uppfatta den aktuella färgen
      enbart som ett inslag i den aktuella varans utseende
         			(59)
         		.
      
      
        81.     Dessa domskäl i den överklagade domen visar således tydligt att det var med hänsyn till den relevanta målgruppens uppfattning,
      definierad i förhållande till var och en av de varor och tjänster som avses i registreringsansökan, som förstainstansrätten
      bedömde den ifrågavarande färgens särskiljningsförmåga.
      
      
        82.     Avslutningsvis anser jag att KWS saknar grund för invändningen att förstainstansrätten begick ett fel vid tillämpningen av
      artikel 7.1 b i förordningen när den bedömde att den ifrågavarande färgen inte har särskiljningsförmåga för de varor som avses
      i registreringsansökan.
      
      
        83.     I det ovannämnda målet Libertel uppgav domstolen att särskiljningsförmåga för en färg i sig före bruk är tänkbar endast i
      undantagsfall, och särskilt när registrering av ett varumärke sökts för ett mycket begränsat antal varor eller tjänster och
      den relevanta marknaden är mycket särpräglad
         			(60)
         		. Vidare bedömde domstolen att det finns ett allmänt intresse av att inte otillbörligen begränsa tillgången på färger för
      andra aktörer som utbjuder varor eller tjänster av samma slag som dem som registreringsansökan avser, med tanke på det begränsade
      antalet tillgängliga färger, vilket medför att möjligheten att registrera en färg minskar ju mer omfattande antalet avsedda
      varor eller tjänster är
         			(61)
         		. 
      
      
        84.     I den överklagade domen ansåg förstainstansrätten att den ifrågavarande färgen saknade särskiljningsförmåga för varorna i
      klass 31, eftersom dessa är färgade och eftersom, då det rör sig om utsäde, färgen ibland är ett tecken på att de genomgått
      en behandling. Förstainstansrätten anförde, beträffande behandlingsanläggningarna för utsäde i klasserna 7 och 11, att sökanden
      inte visat att dessa skulle tillhöra en speciell kategori av maskiner som inte färgas och att färgen orange och liknande nyanser
      ofta används på maskiner i allmänhet.
      
      
        85.     I den mån som talan i den överklagade domen ogillades beträffande varorna, saknas det anledning att kritisera förstainstansrätten
      för att inte, utöver de ovannämnda grunderna, ha prövat de kriterier som domstolen utvecklade i det ovannämnda målet Libertel
      beträffande antalet avsedda produkter, marknadens särprägling och nödvändigheten av tillgänglighet av den ifrågavarande färgen
      för konkurrenterna. Det förefaller sannolikt att ett beaktande av dessa kriterier i förevarande fall endast hade bekräftat
      beslutet att ogilla KWS talan..
      
      
        86.     Den överklagade domen har däremot brister vad gäller ogiltigförklaringen av det ifrågasatta beslutet i den del som det avser
      tjänsterna i klass 42, eftersom förstainstansrätten fastställde att den ifrågavarande färgen inte saknade särskiljningsförmåga
      beträffande dessa varor, utan att pröva samtliga kriterier, eller tillämpade dessa kriterier i strid med den bedömning som
      domstolen gjorde i det ovannämnda målet Libertel
         			(62)
         		. Jag har emellertid redan konstaterat att harmoniseringsbyrån inte har inlämnat något anslutningsöverklagande, och domen
      kan därför inte prövas av domstolen på denna punkt.
      
      
        87.     Beträffande frågan huruvida förstainstansrätten gjorde en riktig bedömning av omständigheterna i förevarande fall då den uppskattade
      att den relevanta målgruppen inte kommer att uppfatta den ifrågavarande färgen som en angivelse om utsädets eller maskinernas
      kommersiell ursprung, aktualiseras rent faktiska bedömningar. Det är fastställt att bedömning av de faktiska omständigheterna
      inte, med undantag för då förstainstansrätten har missuppfattat bevisningen, utgör en sådan rättsfråga som är underställd
      domstolens kontroll i ett mål om överklagande
         			(63)
         		. På området gemenskapsvarumärken tillämpar domstolen denna regel beträffande verbala varumärken, när den ombeds att kontrollera
      förstainstansrättens bedömning av huruvida varumärket konkret har särskiljningsförmåga med hänsyn till de avsedda varorna
      och tjänsterna i den mening som avses i artikel 7.1 c i förordningen, eller saknar sådan förmåga enligt artikel 7.1 b i samma
      bestämmelse.
         			(64)
         		. Jag anser inte att det finns skäl att ändra inställning beträffande kontrollen av förstainstansrättens praktiska bedömning
      av de kriterier som domstolen fastställt skall beaktas vid varumärkesregistrering av färger i sig. Klaganden har för övrigt
      inte hävdat att förstainstansrätten skulle ha missuppfattat de omständigheter som den haft att bedöma.
      
       
      VI –  Förslag till avgörande 
      
        88.     Med hänsyn till det ovan anförda föreslår jag att domstolen ogillar överklagandet och förpliktar KWS Saat AG att ersätta rättegångskostnaderna.
      
      
       1 –
         
         Originalspråk: franska.
      
      2 –
         
         Nedan kallat KWS.
            
         
      
      3 –
         
         Dom av den 9 oktober 2002 i mål T-173/00, KWS Saat mot harmoniseringsbyrån (REG 2002, s. II-3843) (nedan kallad den överklagade
            domen).
            
         
      
      4 –
         
         Nedan kallad harmoniseringsbyrån.
            
         
      
      5 –
         
         Nedan kallat det ifrågasatta beslutet.
            
         
      
      6 –
         
         Direktiv av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva,
            område 13, volym 17, s. 178) (nedan kallat direktivet).
            
         
      
      7 –
         
         Dom av den 6 maj 2003 i mål C-104/01, Libertel (REG 2003, s. I-3793).
            
         
      
      8 –
         
         . 8 –	Pågående mål vid domstolen, C-49/02, Heidelberg Bauchemie.
            
         
      
      9 –
         
         Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva,
            område 17, volym 2, s. 3) (nedan kallad förordningen).
            
         
      
      10 –
         
         Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster för varumärkesregistrering av den 15 juni 1957,
            i reviderad och ändrad upplaga.
            
         
      
      11 –
         
         Den överklagade domen, punkterna 16–19.
            
         
      
      12 –
         
         Ibidem, punkt 25.
            
         
      
      13 –
         
         Ibidem, punkterna 26 och 27.
            
         
      
      14 –
         
         Ibidem, punkt 29.
            
         
      
      15 –
         
         Ibidem, punkt 31.
            
         
      
      16 –
         
         Ibidem, punkt 32.
            
         
      
      17 –
         
         Ibidem, punkt 39. 
            
         
      
      18 –
         
         Ibidem, punkt 42.
            
         
      
      19 –
         
         Ibidem, punkt 46.
            
         
      
      20 –
         
         Ibidem, punkterna 54 och 55. 
            
         
      
      21 –
         
         Ibidem, punkt 56.
            
         
      
      22 –
         
         Ibidem, punkterna 58 och 59.
            
         
      
      23 –
         
         Ibidem, punkt 60.
            
         
      
      24 –
         
         Punkt 9.
            
         
      
      25 –
         
         Dom av den 20 februari 1997 i mål C-166/95 P, kommissionen mot Daffix (REG 1997, s. I‑983), punkterna 24 och 33–38, och av
            den 20 november 1997 i mål C-188/96 P, kommissionen mot V (REG 1997, s. I-656(1, punkt 24. 
            
         
      
      26 –
         
         Dom av den 2 april 1998 i mål C-367/95 P, kommissionen mot Sytraval och Brink’s France (REG 1998, s. I-1719), punkt 63, och
            av den 30 mars 2000 i mål C-265/97 P, VBA mot Florimex m.fl. (REG 2000, s. I-2061), punkt 93.
            
         
      
      27 –
         
         Punkt 25.
            
         
      
      28 –
         
         Punkt 14.
            
         
      
      29 –
         
         Punkterna 16 och 17.
            
         
      
      30 –
         
         Punkterna 18–20.
            
         
      
      31 –
         
         Punkt 21.
            
         
      
      32 –
         
         Punkterna 22–24.
            
         
      
      33 –
         
         Dom av den 10 december 1998 i mål C-221/97 P, Schröder m.fl. mot kommissionen (REG 1998, s. I-8255), punkt 24.
            
         
      
      34 –
         
         Ibidem.
            
         
      
      35 –
         
         Det skall erinras om att förstainstansrätten sammanfattade sökandens argumentation på följande sätt: ”Sökanden har gjort gällande
            att den inte har erhållit de handlingar som harmoniseringsbyrån har baserat sitt beslut på och detta har gjort det omöjligt
            att kontrollera relevansen av byråns efterforskningar, inklusive att förstå argumenteringen och grunderna samt att eventuellt
            kunna bestrida de slutsatser som dragits därav. På grund av detta har sökanden gjort gällande att dennes rätt att yttra sig
            och möjligheten att begränsa förteckningen över varor och tjänster i ansökan har åsidosatts” (punkt 49 i den överklagade domen).
            
         
      
      36 –
         
         Dom av den 21 september 2000 i mål C-462/98 P, Mediocurso mot kommissionen (REG 2000, s. I-7183), punkt 35.
            
         
      
      37 –
         
         Dom av den 7 juni 1983 i de förenade målen 100/80–103/80, Musique Diffusion française m.fl. mot kommissionen (REG 1983, s.
            1825; svensk specialutgåva, volym 7, s. 133), punkt 9,och av den 24 oktober 1996 i mål C-32/95 P, kommissionen mot Lisrestal
            m.fl. (REG 1996, s. I-5373), punkt 21.
            
         
      
      38 –
         
         Kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke
            (EGT L 303, s. 1). 
            
         
      
      39 –
         
         Artikel 38.3 i förordningen och regel 11 i artikel 1 i förordning nr 2868/95.
            
         
      
      40 –
         
         Artikel 61.2 i förordningen.
            
         
      
      41 –
         
         Dom av den 5 juni 2002 i mål T 198/00, Hershey Foods mot harmoniseringsbyrån (Kiss Device with Plume) (REG 2002, s. II-2567),
            punkt 25, och av den 3 december 2003 i mål T-16/02, Audi mot harmoniseringsbyrån (REG 2003, s. II-0000), punkterna 71 och
            75.
            
         
      
      42 –
         
         I domen i det ovannämnda målet Hershey Foods mot harmoniseringsbyrån (Kiss Device with plume) fastställde förstainstansrätten
            att överklagandenämnden, inom ramen för ett överklagande av granskarens beslut, kunde hänvisa till alla uppgifter i formuläret
            för registreringsansökan, utan att i förväg ge sökanden möjlighet att ta ställning till dessa (punkt 20).
            
         
      
      43 –
         
         Dom av den 10 juli 1980 i mål 30/78, Distillers Company mot kommissionen (REG 1980, s. 2229), punkt 26, och av den 2 oktober
            2003 i mål C-194/99 P (REG 2003, s. I-0000), punkt 31.
            
         
      
      44 –
         
         Dom av den 8 juli 1999 i mål C-51/92 P, Hercules Chemicals mot kommissionen (REG 1999, s. I-4235), punkt 81, och av den 15 oktober
            2002 i de förenade målen C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C‑250/99 P–C-252/99 P och C-254/99 P, Limburgse Vinyl
            Maatschappij m.fl. mot kommissionen (REG 2002, s. I-8375), punkt 318.
            
         
      
      45 –
         
         Se motiveringen till överklagandet som framställts av KWS mot granskarens beslut (punkt 8 i det ifrågasatta beslutet).
            
         
      
      46 –
         
         Ibidem.
            
         
      
      47 –
         
         Se bland annat domen i det ovan, i fotnot 26, nämnda målet VBA mot Florimex m.fl, punkt 138.
            
         
      
      48 –
         
         Den överklagade domen, punkt 29.
            
         
      
      49 –
         
         Punkterna 27–42.
            
         
      
      50 –
         
         Se bland annat domen av den 20 september 2001 i mål C-184/99, Grzelczyk (REG 2001, s. I‑6193), punkt 50.
            
         
      
      51 –
         
         Dom av den 29 september 1998 i mål C-39/97, Canon (REG 1998, s. I-5507), punkt 28, av den 4 oktober 2001 i mål C-517/99, Merz
            & Krell (REG 2001, s. I-6959), punkt 22, och av den 12 februari 2004 i mål C-218/01, Henkel (REG 2004, s. I-0000), punkt 30.
            
         
      
      52 –
         
         Se bland annat domarna i de ovannämnda målen Libertel, punkt 75, och Henkel, punkt 50.
            
         
      
      53 –
         
         Domen i det ovannämnda målet Libertel, punkterna 63–65.
            
         
      
      54 –
         
         Den överklagade domen, punkt 29.
            
         
      
      55 –
         
         Ibidem, punkt 31.
            
         
      
      56 –
         
         Ibidem, punkt 32.
            
         
      
      57 –
         
         Ibidem, punkt 33.
            
         
      
      58 –
         
         Ibidem, punkt 35.
            
         
      
      59 –
         
         Ibidem, punkterna 39 och 40.
            
         
      
      60 –
         
         Punkt 66.
            
         
      
      61 –
         
         Ibidem, punkterna 54–56.
            
         
      
      62 –
         
         Förstainstansrätten uppgav i den överklagade domen att ”det finns många färger kvar för identiska eller liknande tjänster
            då den färg som ansökan avser … utgör en specifik nyans” (punkt 45), medan domstolen i det ovannämnda målet Libertel ansåg
            att ”den omständigheten att det antal färger som är faktiskt tillgängliga är begränsat medför att ett litet antal varumärkesregistreringar
            för särskilda varor och tjänster skulle kunna innebära att hela det tillgängliga färgspektrumet skulle uttömmas” (punkt 54).
            
         
      
      63 –
         
         Dom av den 21 juni 2001 i de förenade målen C-280/99 P–C-282/99, Moccia Irme m.fl. mot kommissionen (REG 2001, s. I‑4717),
            punkt 78, och beslut av den 25 april 2002 i mål C‑323/00 P, DSG mot kommissionen (REG 2002, s. I-3919), punkt 34.
            
         
      
      64 –
         
         Dom av den 19 september 2002 i mål C-104/00 P, DKV mot harmoniseringsbyrån (REG 2002, s. I-7561), punkt 22, och beslut av
            den 5 februari 2004 i mål C-326/01 P, Telefon & Buch mot harmoniseringsbyrån (REG 2004, s. I-0000), punkt 35.