CELEX: 62007CC0102
Language: cs
Date: 2008-01-16 00:00:00
Title: Stanovisko generálního advokáta - Ruiz-Jarabo Colomer - 16 ledna 2008.#adidas AG a adidas Benelux BV proti Marca Mode CV a další.#Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce: Hoge Raad der Nederlanden - Nizozemsko.#Ochranné známky - Článek 5 odst. 1 písm. b) a čl. 5 odst. 2, jakož i čl. 6 odst. 1 písm. b) směrnice 89/104/EHS - Požadavek dostupnosti - Obrazové ochranné známky tvořené třemi proužky - Motivy dvou proužků používané k dekoraci - Výtka vycházející z porušení práv k ochranné známce a z jejího oslabení.#Věc C-102/07.

STANOVISKO GENERÁLNÍHO ADVOKÁTA
      DÁMASA RUIZ-JARABA COLOMERA
      přednesené dne 16. ledna 2008(1)
      
      Věc C‑102/07
      Adidas AG a
      Adidas Benelux BV
      proti
      Marca Mode CV,
      C&A Nederland,
      H&M Hennes & Mauritz Netherlands BV a
      Vendex KBB Nederland BV
      [žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemsko)]
      „Ochranná známka – Rozlišovací způsobilost ochranné známky nebo označení sloužících k dekoraci výrobků – Požadavek dostupnosti“I –    Úvod
      1.        Slavný výrobce sportovního vybavení Adidas a jeho nizozemská pobočka se opět střetávají(2) s dalšími podniky kvůli užívání určitých označení podobných jeho známé ochranné známce sestávající ze tří proužků a viní
         je z porušování jejich práv průmyslového vlastnictví k tomuto označení. 
      
      2.        Tentokrát Adidas namítá své označení proti dalším prodejcům oděvů této kategorie, kteří chtějí používat dvojitý proužek v kontrastních
         barvách k zakrytí a zesílení švů svých oděvů. V tomto kontextu se otázka Hoge Raad týká uplatnění požadavku dostupnosti za
         účelem vymezení výkonu práv majitele ochranné známky. 
      
      3.        V zásadě jde o boj o otevření cesty na trh charakterizovaný lítým soupeřením, které je živeno nadějí společností na tučný
         výdělek. Je tedy pochopitelné, že to, co by nezasvěcený viděl jako banalitu, tedy boj o přisvojení si dvou či tří ložených
         a určitým způsobem obarvených proužků, nabývá dramatických rysů, jestliže se spor odehrává v odvětví atletické výstroje.
      
      4.        Ve světě vrcholových soutěží poskytuje tu nejlepší reklamu společnostem vyrábějícím sportovní trička a obuv vítězství hvězd,
         které sponzorují, očividně prostřednictvím vysokých částek; existovali však běžci, kteří i na velikých vzdálenostech zvítězili
         naboso, jako například Etiopan Abebe Bikila(3).
      
      II – Právní rámec 
      5.        Na úvod je třeba vysvětlit, že s ohledem na podobnost obsahu směrnice 89/104/EHS(4) (dále jen „směrnice“) a nařízení č. 40/94(5) o ochranné známce Společenství (dále jen „nařízení“) se zdá vhodné odkázat na některé rozsudky Soudního dvora týkající se
         ustanovení uvedeného nařízení za účelem výkladu směrnice(6).
      
      6.        Článek 2 směrnice pod názvem „Označení, jež mohou tvořit ochrannou známku“ umožňuje zápis jakéhokoli označení, schopného grafického
         ztvárnění, zejména slov, včetně osobních jmen, kreseb, písmen, číslic, tvaru zboží nebo jeho balení, pokud jsou tato označení
         způsobilá odlišit zboží nebo služby jednoho podniku od zboží či služeb jiných podniků.
      
      7.        Článek 3 s názvem „Důvody pro zamítnutí či neplatnost“ tyto aspekty taxativně vyjmenovává v odstavci 1:
      
      „1.      Do rejstříku nebudou zapsány[,] a jsou-li zapsány, budou prohlášeny neplatnými:
      a)      označení, která nemohou tvořit ochrannou známku;
      b)      ochranné známky, které postrádají rozlišovací způsobilost;
      c)      ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, které mohou sloužit v oblasti obchodu k označení druhu,
         jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby zboží nebo poskytnutí služby nebo jiných jejich vlastností;
      
      d)      ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých
         a zavedených obchodních zvyklostech;
      
      e)     označení, která jsou tvořena výlučně:
      –      tvarem, který vyplývá z povahy samotného zboží;
      –      tvarem zboží, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku;
      –      tvarem, který dává zboží podstatnou hodnotu;
      […]“
      8.        Odstavec 3 téhož článku 3 upravuje takzvané získání rozlišovací způsobilosti v důsledku užívání označení takto:
      
      „Přihláška ochranné známky nebude zamítnuta nebo v případě, že je ochranná známka zapsána, nebude prohlášena za neplatnou
         podle odst. 1 písm. b), c) nebo d), pokud před podáním přihlášky a v důsledku užívání získala rozlišovací způsobilost. Nadto
         mohou členské státy stanovit, že toto ustanovení se použije také v případě, že rozlišovací způsobilost byla získána po dni
         podání přihlášky ochranné známky nebo po dni jejího zápisu.“
      
      9.        Pod názvem „Práva z ochranné známky“ článek 5 uvedené směrnice popisuje soubor oprávnění, jež náleží majiteli práva průmyslového
         vlastnictví; konkrétně jeho odstavce 1 a 2 zní takto:
      
      „1.       Ze zapsané ochranné známky vyplývají pro jejího majitele výlučná práva. Majitel je oprávněn zakázat všem třetím osobám, které
         nemají jeho souhlas, aby v obchodním styku užívaly:
      
      a)      označení totožné s ochrannou známkou pro zboží nebo služby, které jsou totožné s těmi, pro něž je známka zapsána;
      b)       označení, u něhož z důvodu jeho totožnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou a totožnosti či podobnosti zboží nebo služeb
         označovaných ochrannou známkou a označením existuje nebezpečí záměny u veřejnosti, včetně nebezpečí asociace označení s ochrannou
         známkou.
      
      2.       Každý členský stát může rovněž stanovit, že majitel je oprávněn zakázat všem třetím osobám, které nemají jeho souhlas, aby
         užívaly v obchodním styku označení totožné s ochrannou známkou nebo jí podobné pro zboží nebo služby, které nejsou podobné
         těm, pro něž byla ochranná známka zapsána, jestliže tato ochranná známka získala v členském státě dobré jméno a užívání takového
         označení bez řádného důvodu by protiprávně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky nebo jim působilo
         újmu.“
      
      10.      Naproti tomu článek 6 směrnice věnuje „Omezení účinků ochranné známky“; jeho odstavec 1, relevantní v kontextu této předběžné
         otázky, stanoví, že:
      
      „1.      Ochranná známka neopravňuje majitele, aby zakázal třetí osobě užívat v obchodním styku: 
      a)       své jméno a adresu; 
      b)       údaje týkající se druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu, doby výroby zboží nebo poskytnutí služby anebo
         jiných jejich vlastností; 
      
      c)       ochrannou známku, je-li to nezbytné k označení účelu zboží nebo služby, zejména v případě příslušenství nebo náhradních dílů;
         
      
      pokud je užívá v souladu s poctivými zvyklostmi v průmyslu nebo v obchodě.“
      III – Spor v původním řízení a předběžné otázky
      11.      Prostřednictvím sedmi zápisů, jak mezinárodních, tak pro Benelux, je Adidas AG na uvedeném území majitelkou řady obrazových
         ochranných známek, které jsou tvořeny třemi vertikálními rovnoběžnými proužky stejné šířky, které jsou použity na celé boční
         délce ramen, rukávů a nohavic nebo na bočních švech oděvu a jsou provedeny v barvě, jež kontrastuje se základní barvou oděvu.
         Zápis chrání označení pro oblečení pro sport a volný čas.
      
      12.      Uvedená německá společnost, jež udělila výhradní licenci pro distribuci svých výrobků v Beneluxu své pobočce Adidas BV (dále
         jen „Adidas“ pro obě společnosti), se pře o svá práva s podniky obchodu textilem Marca Mode, C&A, H&M a Vendex (dále, uváděny
         společně, „čtyři žalované společnosti“), jež mají provozovny rovněž v Nizozemsku. 
      
      13.      V roce 1986 Adidas zjistila, že Marca Mode a C&A zahájily prodej oblečení pro sport a volný čas, které bylo opatřeno dvěma
         rovnoběžnými vertikálními proužky, jejichž barva kontrastovala se základní barvou oblečení (černá na bílé).
      
      14.      Není pochyb o tom, že mezi stranami ve sporu došlo před zahájením řízení k nějakému jednání, neboť z předkládacího usnesení
         vyplývá, že před vstupem do soudní bitvy Marca Mode a C&A nebyly ochotny zdržet se užívání dvou rovnoběžných vertikálních
         proužků výrazně odlišného vzezření.
      
      15.      V řízení o předběžném opatření proti H&M a v řízení ve věci samé proti Marca Mode a C&A, jež se obě konala před Rechtbank
         Breda (dále jen „Rechtbank“), navrhovatelka v kasačním řízení tvrdila, že došlo k porušení jejích práv průmyslového vlastnictví,
         a požadovala zákaz a upuštění od používání označení tvořeného obrazovou ochrannou známkou tří proužků či jakéhokoli jiného
         znaku, jenž by se shodoval s obrazovým emblémem Adidas, jako například výše popsané dva proužky používané čtyřmi žalovanými
         společnostmi. 
      
      16.      Jak H&M, tak Marca Mode, C&A a Vendex se takovým tvrzením brání. Prostřednictvím nejdříve vzájemné žaloby, a poté samostatné
         žaloby čtyři žalované společnosti navrhly, aby Rechtbank určil, že mají právo užívat dva proužky jako dekoraci oblečení pro
         sport a volný čas.
      
      17.      Soudce rozhodující o předběžném opatření usnesením ze dne 2. října 1997, jakož i Rechtbank, který projednával spory v původních
         řízeních, mezitímním rozsudkem ze dne 13. října 1998, rozhodli, že v některých ohledech byla porušena práva Adidas k ochranné
         známce.
      
      18.      Čtyři žalované společnosti podaly proti jednotlivým rozhodnutím opravné prostředky před Gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch (odvolací
         soud Hertogenbosch; dále jen „Gerechtshof“), který bez návrhu všechna řízení spojil. 
      
      19.      Rozsudkem ze dne 29. března 2005 uvedený soud zamítl návrhová žádání Adidas, Marca Mode a C&M písemně vyjádřená ve vzájemné
         žalobě a návrhová žádání čtyř žalovaných společností vyjádřená v samostatné žalobě a rovněž zrušil usnesení ze dne 2. října
         1997. 
      
      20.      Gerechtshof rozhodl, že jednáním čtyř žalovaných společností nebyla porušena práva z ochranné známky, kterých se Adidas dovolávala;
         nevydal však určovací rozhodnutí ohledně užívání dvou proužků, protože návrhová žádání jsou natolik obecná, že neberou v úvahu
         rozsah ochrany ochranné známky, který není určen neměnně, ale záleží na určitých okolnostech, které se mohou podle času a místa
         měnit, což má zvláštní význam pro přezkum porušení. 
      
      21.      Podle názoru Gerechtshof nebylo namístě považovat ochrannou známku tří proužků za inherentně silnou, protože má sama o sobě
         jen malou rozlišovací způsobilost. V roce 1996 následkem výdajů na reklamu ze strany Adidas nicméně uvedené označení nabylo
         rozlišovací způsobilost v důsledku užívání, z čehož vyplývá rozšíření jeho ochrany. To však neznamená, že se uvedená ochrana
         rozšířila na další motivy s proužky či jednoduché proužkové vzory, neboť ty musejí být nadále dostupné třetím osobám jako
         běžně používaná označení, jež kvůli své povaze nejsou vhodná k monopolizaci.
      
      22.      Adidas podal k Hoge Raad kasační opravný prostředek proti rozsudku Gerechtshof, neboť jej považoval za nesprávný. Ačkoli uznal
         význam dostupnosti pro třetí osoby, již je podle judikatury Soudního dvora třeba zohlednit při přezkumu absolutních důvodů
         pro zamítnutí uvedených v článku 3 směrnice 89/104, odmítá zahájit novou debatu o významu požadavku dostupnosti za účelem
         určení ochrany, jíž požívá ochranná známka, když se na označení nevztahuje žádný z takových důvodů pro zamítnutí podle článku
         3. 
      
      23.      Hoge Raad má pro účely řízení o kasačním opravném prostředku za prokázané, že ochranná známka Adidas tvořená třemi proužky
         získala vysokou rozlišovací způsobilost v důsledku velmi rozšířeného užívání; naproti tomu má pochybnosti ohledně rozsahu
         ochrany ochranné známky tvořené označením, jež původně nemělo rozlišovací způsobilost podle čl. 3 odst. 1 písm. c) směrnice 89/104
         a které ji získalo v důsledku užívání a následně bylo zapsáno; zejména chce zjistit, zda je nezbytné zohlednit veřejný zájem
         na tom, aby dostupnost určitých označení pro ostatní hospodářské subjekty, které nabízejí relevantní výrobky nebo služby,
         nebyla neoprávněně omezena (Freihaltebedürfnis).
      
      24.      Za těchto okolností Hoge Raad přerušil řízení a položil tyto předběžné otázky:
      
      „1.      Musí být při stanovení rozsahu ochrany ochranné známky, která je tvořena označením, které samo o sobě nemá rozlišovací způsobilost,
         nebo označením, které odpovídá popisu uvedenému v čl. 3 odst. 1 písm. c) směrnice, které nicméně získalo rozlišovací způsobilost
         v důsledku užívání a bylo následně zapsáno, zohledněn veřejný zájem na tom, aby dostupnost určitých označení pro ostatní hospodářské
         subjekty, které nabízejí relevantní výrobky nebo služby, nebyla neoprávněně omezena (Freihaltebedürfnis)?
      
      2.      Je v případě kladné odpovědi třeba rozlišovat podle toho, zda jsou dotčená označení, která je nutno ponechat pro volné užívání,
         relevantní veřejností považována za označení pro rozlišení výrobků, nebo jako pouhá dekorace výrobku?
      
      3.      Je třeba dále rozlišovat podle toho, zda označení, které je majitelem ochranné známky napadeno, postrádá rozlišovací způsobilost
         ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) směrnice, nebo zda toto napadené označení obsahuje označení ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. c)
         směrnice?“
      
      IV – Řízení před Soudním dvorem
      25.      Předkládací rozhodnutí bylo doručeno kanceláři Soudního dvora dne 21. února 2007. Písemná vyjádření ve lhůtě stanovené článkem
         23 statutu Soudního dvora předložily Marca Mode, H&M, Adidas, italská vláda a vláda Spojeného království, jakož i Komise Evropských
         společenství. 
      
      26.      Na jednání konané dne 6. prosince 2007 se dostavili zástupci Adidas, Marca Mode a H&M, jakož i zmocněnci italské vlády, vlády
         Spojeného království a Komise, aby přednesli svá ústní vyjádření.
      
      V –    Analýza předběžných otázek 
      A –    Přednesení problému 
      27.      Předkládací usnesení se táže na rozsah ochrany ochranných známek; odpověď vyžaduje přezkum obrysů výkonu oprávnění, která
         přiznává toto právo průmyslového vlastnictví v článcích 5 a 6 směrnice. 
      
      28.      Dotčená ochranná známka získala rozlišovací způsobilost v důsledku užívání ze strany Adidas, jak konstatuje předkládací usnesení,
         a proto je třeba rovněž uplatnit ustanovení týkající se ochranných známek a označení, jejichž zápis má být podle čl. 3 [odst. 1]
         písm. b), c) a d) směrnice zamítnut.
      
      29.      Avšak protože Hoge Raad klade důraz zejména na požadavek dostupnosti jako kritérium výkladu, které může být případně užitečné
         při provádění výkladu uvedených ustanovení, nabývá čl. 6 odst. 1 písm. b) směrnice přednostního významu pro řešení věci, neboť
         zahrnuje jak režim omezení účinků ochranné známky, tak známky jisté shody svého znění se zněním čl. 3 odst. 1 písm. c) směrnice,
         jež se týká popisných ochranných známek. 
      
      30.      V tomto kontextu je třeba předkládající soud upozornit na potřebu objasnit, zda označení Adidas ve sporu v původním řízení
         spadá pod čl. 3 odst. 1 písm. b), či c) směrnice, poněvadž, na rozdíl od posledně uvedeného důvodu, důvod pro zamítnutí či
         případně pro neplatnost zápisu, uvedený v prvním z těchto písmen, není uveden mezi omezeními účinků ochranné známky, na něž
         odkazuje čl. 6 odst. 1. Z toho vyplývají odlišná řešení, pokud označení původně nemělo rozlišovací způsobilost [čl. 3 odst. 1
         písm. b) směrnice], nebo pokud šlo o popis některých údajů o výrobku [čl. 3 odst. 1 písm. c) směrnice]. Tento přezkum však
         kvůli svojí čistě skutkové povaze přísluší výhradně Hoge Raad, nebo soudu a quo, je-li v řízení o kasačním opravném prostředku zakázáno provádění skutkových zjištění.
      
      31.      Vzhledem k úzkému vztahu mezi těmito případy souhlasím s návrhem italské vlády zabývat se jimi společně s důrazem na první
         z nich, ve kterém se nejvyšší nizozemský soud v podstatě táže, zda veřejný zájem na zachování dostupnosti určité ochranné
         známky představuje prvek výkladu rozsahu práv udělených ochrannou známkou svému majiteli v řízení o porušení tohoto práva
         průmyslového vlastnictví. 
      
      32.      Přes četné odkazy na požadavek dostupnosti Soudní dvůr(7), pokud jsem se nedopustil omylu či přehlédnutí, nikdy neprovedl podrobný přezkum tohoto právního institutu německého původu,
         což mě vede k provedení zevrubnější analýzy nad rámec pouhé definice, kterou nabízím v jiných stanoviscích. 
      
      B –    Úvod: k požadavku dostupnosti 
      1.      Původ: německé právo 
      33.      Ve stanovisku ve věci Koninklijke(8) odkazuji na „takzvaný požadavek dostupnosti podle německé doktríny“, jež předpokládá existenci, „spolu s překážkami týkajícími
         se neexistence rozlišovací způsobilosti, dalších důvodů veřejného zájmu, jež radí omezit zápis určitých označení, aby mohly
         být volně užívány všemi hospodářskými subjekty“(9).
      
      34.      Zdůrazňuji tak jednak jeho německý původ, přičemž uvádím i jeho název v německém jazyce („Freihaltebedürfnis“)(10), a jednak jeho úzké spojení s veřejným zájmem. Nicméně v zájmu lepšího pochopení této zásady vnitrostátního práva a jejího
         významu v systému Společenství se zdá vhodné blíže představit její vývoj v obou právních řádech.
      
      35.      Sledování počátků existence Freihaltebedürfnis vede do časů platnosti Warenzeichengesetz (bývalý německý zákon o ochranných známkách; dále jen „WZG“(11)). V praxi se mělo za to, že znění jeho čl. 4 odst. 2 bodu 1 je příliš restriktivní, neboť zakazovalo pouze zápis označení
         tvořených výhradně číslicemi, písmeny či slovy obsahujícími údaje o druhu, době a místu výroby, jakosti, účelu, ceně, množství
         či hmotnosti zboží(12).
      
      36.      Za účelem řešení některých obtíží judikatura rozšířila okruh označení, která nelze zapsat, na všechna označení, jejichž individuální
         přidělení ve formě monopolu by bylo v rozporu se zájmy soutěžitelů(13); to mělo dopad na přezkum přihlášek ochranných známek, neboť zamítnutí zápisu na základě požadavku dostupnosti zbavovalo
         německý orgán povinnosti přezkumu rozlišovací způsobilosti přihlašovaného označení(14).
      
      37.      Tradiční německý výklad spojoval požadavek dostupnosti se třemi adjektivy, když požadoval, aby byl konkrétní, skutečný a vážný(15). Těmito vlastnostmi se rozumělo, že požadavek dostupnosti se uplatní výhradně ve vztahu k výrobkům či službám spojeným s přihláškou
         (konkrétnost); nepředstavuje pouhou možnost či možné nebezpečí, ačkoli je možné uznat budoucí nebezpečí založené na prokazatelných
         a jistých údajích (skutečnost); a vykazuje vysoký stupeň závažnosti a významu (vážnost)(16).
      
      38.      Na základě uvedené německé judikatury a správní praxe(17) přísluší přihlašovateli ochranné známky prokázat jak rozlišovací způsobilost označení, tak to, že nemusí být vyhrazeno k používání
         všemi soutěžiteli(18). 
      
      39.      Souhrnem se v německém právu ochranných známek Freihaltebedürfnis stal nepsanou podmínkou pro zápis(19), vytvořenou na základě judikatury a doplněnou k zákonným podmínkám uloženým WZG.
      
      40.      Legislativní změna provedená v roce 1995, když dne 1. ledna uvedeného roku nabyl účinnosti nový německý zákon o ochranných
         známkách přizpůsobený směrnici, ovlivnila znění čl. 4 odst. 2 WZG, přičemž absolutní důvody pro zamítnutí byly přesunuty do
         článku 8 nového zákona.
      
      2.      Neslučitelnost s právem Společenství 
      41.      V roce 1997 Landgericht München I (odvolací soud Mnichov I) položil Soudnímu dvoru předběžné otázky ve věci Windsurfing Chiemsee(20). Není překvapivé, že s ohledem na znění zákona z roku 1995 se bavorský soudní orgán tázal mimo jiné na slučitelnost Freihaltebedürfnis s čl. 3 odst. 1 písm. c) směrnice.
      
      42.      Jak je známo, spor se týkal označení zeměpisného původu, což nesnižuje dosah ani význam tvrzení Soudního dvora, že „[…] použití
         čl. 3 odst. 1 písm. c) směrnice nezávisí na existenci konkrétního, skutečného či vážného požadavku dostupnosti […] ve smyslu
         německé judikatury […]“(21), přičemž tohoto prohlášení nezůstalo německou judikaturou nepovšimnuto(22).
      
      43.      Soudní dvůr však teorii Freihaltebedürfnis přímo neodmítl, a uznal tak její spojení s veřejným zájmem, na němž bylo založeno pravidlo, o jehož výklad požádal uvedený
         mnichovský soud(23). Tak je odůvodněno tvrzení, podle kterého zamítnutí zápisu popisných označení či údajů ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. c) směrnice
         odpovídá představě o zabránění jeho monopolizaci, aby nebyla porušena legitimní snaha společnosti používat jej bez překážek(24). 
      
      44.      Od té doby judikatura Společenství opakovaně zdůraznila potřebu uplatnění požadavku dostupnosti vyplývajícího z veřejného
         zájmu a zpřesnila jeho obrysy odkazem na cíl uvedeného ustanovení zachovat volné používání označení či údaje při rozhodování
         o přihlášce(25), přičemž rozšířila toto stanovisko na písmena b) a e) čl. 3 [odst. 1](26). 
      
      45.      Nyní je třeba ukončit přezkum požadavku dostupnosti, neboť není nutné soustředit se na méně významné aspekty, jež nejsou přínosem
         k diskuzi o předběžné otázce položené Hoge Raad a jež by mohly ztížit pochopení tohoto stanoviska. Zbývá teď na základě relevantních
         poznatků získaných ohledně tohoto právního institutu zabývat se článkem 6 směrnice a přezkoumat, v jakém rozsahu obsahuje
         uvedený výraz soudcovského práva jako součást veřejného zájmu. 
      
      C –    Výklad čl. 6 odst. 1 směrnice 
      46.      Před zahájením přezkumu tohoto ustanovení je třeba uvést, že mě nepřesvědčila myšlenka hledat řešení sporu v původním řízení
         prostřednictvím omezení analýzy předběžných otázek na výklad článku 5 směrnice, jak navrhly ve svých písemných vyjádřeních
         odpůrkyně a vláda Spojeného království. 
      
      47.      Neignoruji logické a systematické spojení mezi uvedenými články 5 a 6 směrnice, jež pravděpodobně hermeneuticky ovlivní konečný
         výsledek, ale nelze zapomenout na čl. 6 odst. 1, pokud se jedná právě o přezkum mezí výkonu ius prohibendi majitele ochranné známky, v souladu s názvem tohoto článku(27). Rovněž rozsáhlá judikatura týkající se článku 5 směrnice se zdá být nedostatečná k odpovědi na otázku předkládajícího soudu,
         který se dovolává, aniž by jej uvedl, článku 6 uvedeného právního předpisu Společenství.
      
      48.      Článek 5 směrnice upřesňuje pravomoci majitele ochranné známky. Proti uplatnění požadavku dostupnosti v této oblasti existují
         dva argumenty: zaprvé původ Freihaltebedürfnis jasně spojený se zápisem označení, a nikoli s rozšířením výkonu práv majitele označení; zadruhé struktura směrnice, jež v článku
         6 výslovně upravuje meze takového vlastnictví, takže přijetí německé zásady pro výklad článku 5 by znamenalo přidání nepsané
         podmínky, v rozporu se zásadou právní jistoty a duchem právního předpisu Společenství.
      
      49.      Krom toho jasné podobnosti a výrazné rozdíly mezi prvními odstavci článku 3 a článku 6 směrnice vyzývají k přezkumu obou ustanovení,
         bez hlubšího přezkumu písmene a) [odstavce 1] článku 6, neboť se netýká podstaty předběžných otázek a je široce zpracovaný
         v judikatuře Soudního dvora z nedávné doby(28).
      
      1.      Vyloučení označení bez rozlišovací způsobilosti ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) směrnice
      50.      Srovnání uvedeného ustanovení s čl. 6 odst. 1 ukazuje významné rozdíly vycházející z toho, že článek 6 se týká negace „zákazu
         užívání“ ochranné známky třetími osobami, a nikoli oblasti námitek proti zápisu podobné ochranné známky.
      
      51.      Článek 6 odst. 1 uvádí mezi označeními, jejichž užívání nemůže majitel průmyslového vlastnictví zakázat, jména [písmeno a)],
         popisné údaje [písmeno b)] a použití ochranné známky pro označení účelu [písmeno c)], pokud je třetí osoba „užívá v souladu
         s poctivými zvyklostmi v průmyslu nebo v obchodě“. 
      
      52.      Chybí odkaz na označení bez rozlišovací způsobilosti ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b). Vzhledem k tomu, že čl. 3 odst. 3 umožňuje
         zápis takových označení, vyplývá z toho, že v takových případech rozlišovací způsobilost získaná v důsledku užívání oslabuje
         námitku původní vady spočívající v neexistenci rozlišovací způsobilosti a zákonodárce odměňuje úsilí majitele ochranné známky
         vynaložené na překonání takového úskalí a umožňuje mu bránit ostatním soutěžitelům v jejím používání. 
      
      53.      Důvodem tak významného vynechání je názor, který již dlouho hájím, i v rámci nařízení(29): úvahy o veřejném zájmu směřující k omezení přístupu určitých označení k zápisu za účelem jejich další plné dostupnosti všem
         hospodářským subjektům (požadavek dostupnosti) nemají být zohledněny v rámci čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení [čl. 3 odst. 1
         písm. b) směrnice]. 
      
      54.      Tato úvaha vychází z toho, že účelem absolutního důvodu pro zamítnutí stanoveného v tomto ustanovení je zabránit zápisu označení
         postrádajících konkrétní rozlišovací způsobilost, tedy označení, která nejsou pro běžně informovaného, přiměřeně pozorného
         a obezřetného průměrného spotřebitele věrohodným údajem o původu, ježto, jak bylo správně uvedeno, obecné údaje jsou protikladem
         ochranné známky(30). 
      
      55.      Článek 7 odst. 1 písm. c), d) a e) nařízení (tatáž písmena čl. 3 odst. 1 směrnice) vyjadřují veřejný zájem předejít tomu,
         aby si některé subjekty přisvojily označení, která jsou užitečná z estetického nebo technického hlediska nebo vhodná k popisu
         výrobku jako takového, jeho skutečných nebo předpokládaných vlastností a dalších charakteristik, jako je místo původu, nebo
         se staly obvyklými v obecné mluvě nebo v poctivých a stálých obchodních zvyklostech.
      
      56.      Nicméně taková ochrana by neměla být rozšířena na označení, která sice nejsou popisná, avšak postrádají zvláštní rozlišovací
         způsobilost z jiných důvodů. Bylo by nelogické chránit veřejný zájem na tom, udržet k použití ve veřejné sféře označení, která
         nejsou způsobilá pro určení obchodního původu zboží nebo služeb, které označují. Pokud se totiž podnikateli podařilo z bezvýznamného
         označení získat ochrannou známku známou veřejnosti díky jejímu užívání a reklamě, směřuje právo průmyslového vlastnictví k povinnosti
         odměnit podnikatele za to, že se mu podařilo překonat nedostatek rozlišovací způsobilosti jeho označení a učinit jej způsobilým
         k informování o obchodním původu výrobků či služeb. Přechod od maličkosti k titulu průmyslového vlastnictví se uskutečňuje
         prostřednictvím čl. 3 odst. 3 směrnice. 
      
      57.      Vše výše uvedené bude užitečné pro Hoge Raad, pokud bude mít za to, s ohledem na faktickou možnost uvedenou v bodě 30 tohoto
         stanoviska, že tři proužky Adidas původně neměly rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) směrnice. V opačném
         případě, bude-li mít za to, že uvedená ochranná známka poskytuje údaj o vlastnostech výrobku, je třeba přezkoumat čl. 6 odst. 1
         písm. b) směrnice. 
      
      2.      Dosah čl. 6 odst. 1 písm. b) směrnice 
      58.      Výklad tohoto ustanovení vyžaduje krátký souhrn rozhodnutí Soudního dvora, která na něj odkazují. 
      
      a)      Analýza judikatury Soudního dvora
      59.      V rozsudku BMW(31) Soudní dvůr zkoumal ratio legis uvedeného ustanovení, tedy sjednotit ochranu v oblasti ochranných známek s volným pohybem zboží a volným poskytováním služeb
         na společném trhu tak, aby plnily svoji úlohu základního prvku systému nenarušené hospodářské soutěže, jež Smlouva zamýšlí
         zavést a zachovat(32).
      
      60.      Podle Soudního dvora je třeba sladit výkon oprávnění přiznaných majiteli práva průmyslového vlastnictví s cíli Smlouvy směřujícími
         k zajištění řádné a poctivé hospodářské soutěže mezi podniky.
      
      61.      V již uvedené věci Windsurfing Chiemsee předkládající soud ve skutečnosti nežádal o výklad čl. 6 odst. 1 písm. b) směrnice,
         ale tázal se na jeho případný vliv na výklad článku 3 směrnice; Soudní dvůr takový vliv vyloučil, ale popsal dosah prvního ustanovení, přičemž vzápětí dodal, že čl. 6 odst. 1 písm. b) nepřiznává třetím osobám užívání zeměpisného označení
         jako ochranné známky, nýbrž se omezuje na zajištění možnosti jeho popisného použití, tedy jako údaje o zeměpisném původu,
         s výhradou, že k užívání dochází v souladu s poctivými zvyklostmi v průmyslu a v obchodě(33).
      
      62.      Vzhledem k uvedené úvaze podléhá použití popisného označení, jež bylo zapsáno, ze strany soutěžitelů dvojí podmínce, že nebude
         použito jako ochranná známka a že budou dodrženy poctivé zvyklosti v obchodě(34).
      
      63.      Ohledně metodologie použití čl. 6 odst. 1 písm. b) obsahuje rozsudek Gerolsteiner Brunnen jistá vyjasnění. Poté, co poznamenal, že nerozlišuje
         mezi způsoby použití dotčených údajů, soustředil se na jeho funkci: aby takový údaj spadal do působnosti uvedeného článku,
         postačí, aby odkazoval na jednu z vyjmenovaných vlastností, jako například zeměpisný původ(35). Takové posouzení přísluší, jako skutková otázka, vnitrostátnímu soudu, jenž musí celkově posoudit všechny relevantní skutečnosti(36).
      
      64.      Mimoto je třeba připomenout, že jednání třetích osob se posuzuje s odkazem na kritérium „poctivých zvyklostí“, jež podle ustálené
         judikatury(37) představuje výraz povinnosti loajality vůči oprávněným zájmům majitele ochranné známky, zejména neoslabování důvěry nebo
         nehanobení této ochranné známky(38).
      
      65.      Ze žádného z uvedených rozhodnutí nevyplývá nic, co by se týkalo spojení mezi čl. 6 odst. 1 písm. b) směrnice a požadavkem
         dostupnosti. Tento nedostatek je částečně vyrovnán dvěma rozhodnutími, jedním ohledně dosahu ochranné známky Společenství
         a druhým ohledně zápisu barev jako ochranných známek. 
      
      66.      V první z uvedených věcí(39) generální advokát Jacobs spojuje požadavek dostupnosti s článkem 12 nařízení (alter ego článku 6 směrnice(40)); rozsudek „Baby‑Dry“ se v podstatě řídil stanoviskem(41) a z výkladu článku 7 ve spojení s článkem 12 nařízení (články 3 a 6 směrnice) odvodil, že účelem zákazu zápisu výlučně popisného
         označení či údajů jako ochranné známky je zabránit zápisu, jako ochranných známek, označení a údajů, jež kvůli své totožnosti
         s běžnými prostředky označování dotčených výrobků či služeb či jejich vlastností nesplňují funkci informovat o obchodním původu
         výrobku a nemají rozlišovací způsobilost, již tato funkce vyžaduje(42).
      
      67.      V druhé z uvedených věcí, rozsudku Libertel, došlo k nesmělému přiblížení k Freihaltebedürfnis. Po uznání, v oblasti práva ochranných známek Společenství, „veřejného zájmu neomezovat neoprávněně dostupnost barev pro
         ostatní hospodářské subjekty“, bylo odmítnuto tvrzení Komise, která pravděpodobně na základě stanoviska uvedeného v předchozím
         bodě tvrdila, že duch požadavku dostupnosti je vyjádřen v článku 6 směrnice(43).
      
      68.      Soudní dvůr viděl v této myšlence nebezpečí požadavku pouze minimální kontroly absolutních důvodů pro zamítnutí podle článku
         3 směrnice v okamžiku posouzení přihlášky ochranné známky, jehož omyly budou napraveny prostřednictvím omezení výkonu práv
         vyplývajících z ochranných známek ve smyslu požadavku dostupnosti podle článku 6. Podle Soudního dvora by se tento návrh rovnal
         přesunu kontroly takových důvodů od orgánů příslušných k zápisu na soudní orgány, což považuje za neslučitelné se systémem
         směrnice, spočívajícím na předběžném přezkumu, a nikoli na přezkumu a posteriori(44).
      69.      Souhrnem, Soudní dvůr se nevyjádřil k požadavku dostupnosti jako hermeneutickému kritériu článku 6 směrnice, ale z bodů shrnutých
         výše vyplývá, že pouze odmítl argument Komise ve prospěch použití tohoto právního nástroje německého původu výhradně v rámci tohoto ustanovení, aniž by vydal jakékoli rozhodnutí ohledně jeho použití jako vodítka pro omezení práv majitele ochranné
         známky.
      
      70.      Proto je třeba nalézt právní řešení tohoto problému.
      
      b)      Navrhovaný závěr
      71.      Již jsem poukázal na vztah mezi čl. 3 odst. 1 a čl. 6 odst. 1 směrnice; rovněž jsem zdůraznil systematický rozdíl mezi nimi
         vzhledem k tomu, že první z nich upravuje zápis, zatímco druhý z nich se týká výkonu ius prohibendi majitele ochranné známky.
      
      72.      Nicméně nelze přejít bez povšimnutí mimořádnou podobnost znění písmen c) a b) obou ustanovení. S výjimkou výrazu „jsou tvořeny
         výlučně“ v čl. 3 odst. 1 písm. c) je jejich znění totožné. 
      
      73.      Tento rozdíl se vysvětluje tím, že vztahuje-li se článek 3 na zápis, a contrario sensu z toho plyne, že je třeba zapsat kombinovaná označení tvořená mimo jiné popisnými údaji ve smyslu písmene c) téhož článku;
         tato výlučnost naproti tomu ztrácí relevanci při výkonu práv majitele ochranné známky podle článku 6, jehož účelem je pouze
         zachovat dostupnými všechna označení spadající pod případy uvedené v jeho odst. 1 písm. c). Na ostatní prvky kombinované ochranné
         známky se vztahuje bez omezení článek 5 směrnice.
      
      74.      Krom toho ze systematického pohledu náleží čl. 6 odst. 1 písm. b) ke trojici ustanovení směrnice, mezi něž patří rovněž přezkum
         důvodů zápisu a neplatnosti. Proto, dojde-li k přezkumu toho, zda označení patří do některé z kategorií údajů uvedených v
         čl. 6 odst. 1 písm. b), směrnice neuvádí nic, co by mohlo zmírnit důsledky uvedeného ustanovení pro zapsané označení ve vztahu
         k důsledkům přihlášky či důvodům neplatnosti na základě čl. 3 odst. 1 písm. c).
      
      75.      Troufám si též tvrdit, že není namístě provádět restriktivní výklad článku 6 pouze z toho důvodu, že se jedná o ustanovení
         omezující práva udělená článkem 5 směrnice. Ojedinělé je v tomto případě vlastnictví označení, jež je podle doslovného uplatnění
         kritérií dostupné všem. Skutečnost, že bylo poté monopolizováno, aby bylo součástí kombinované ochranné známky, nebo omylem(45), nelze namítat proti ostatním hospodářským subjektům, jež zamýšlejí volně používat dotčená popisná označení, ani proti druhé
         skupině osob dotčených uvedeným ustanovením, tedy spotřebitelům, jež požadují transparentní a pravdivé informace, které jim
         právě tyto údaje mají poskytovat(46).
      
      76.      Oběť požadovaná od majitele průmyslového vlastnictví ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) ukládá soudu povinnost hledat rovnováhu
         mezi oprávněními udělenými článkem 5 směrnice takovému majiteli a protichůdnými právy ostatních podnikatelů a spotřebitelů,
         ale nikoli mechanicky uplatňovat pravidlo restriktivního výkladu předpisů omezujících oprávnění.
      
      77.      Tento přístup, krom toho, že nalézá podporu v doktríně(47), je naprosto v souladu s citovanou judikaturou Soudního dvora týkající se ratio legis právní normy a jejího účelu sjednotit ochranu práv vyplývajících z ochranných zámek a základní zásady společného trhu tak,
         aby ochranná známka mohla plnit svoji úlohu základního prvku systému nenarušené hospodářské soutěže(48), bez opomenutí toho, že ostatní soutěžitelé nejsou oprávněni užívat označení jako vlastní ochrannou známku, ale pouze k popisným
         účelům(49).
      
      78.      V důsledku toho všechny tyto argumenty svědčí pro to, že je vhodné uchýlit se k veřejnému zájmu prostřednictvím požadavku
         dostupnosti, a to rovněž při přezkumu čl. 6 odst. 1 písm. b) směrnice.
      
      79.      Krom toho se toto posouzení nezdá být neslučitelné s body 57 a následujícími rozsudku Libertel, v nichž, jak jsem již uvedl,
         se Soudní dvůr nevyslovil ohledně toho, zda má být Freihaltebedürfnis posuzován v rámci článku 6 směrnice; pouze odmítl argument Komise, jenž omezoval jeho působnost pouze na oblast působnosti tohoto článku.
      
      80.      Souhrnem odpověď, kterou navrhuji na předběžné otázky, má dopad na nutnost dovolat se požadavku dostupnosti za účelem určení
         rozsahu ochrany ochranné známky tvořené označením, které odpovídá popisu uvedenému v čl. 3 odst. 1 písm. c) směrnice, které
         však získalo rozlišovací způsobilost v důsledku užívání a bylo zapsáno; naproti tomu nelze tuto zásadu uplatnit, pokud označení
         nejdříve nemělo rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) směrnice, ale později ji nabylo v důsledku užívání.
      
      81.      Konečně, ohledně druhé otázky položené Hoge Raad je třeba uvést, že způsob, jakým veřejnost vnímá označení podléhající požadavku
         dostupnosti, má určitý vliv pouze v předchozím stadiu, tedy za účelem určení, zda může mít spojitost s některým z údajů uvedených
         v čl. 6 odst. 1 písm. b) směrnice. 
      
      82.      Pokud průměrný spotřebitel přisoudí tomuto označení pouze dekorační úlohu, nerozpozná označení jako označení obchodního původu
         výrobků či služeb, označení neplní svoji hlavní úlohu, což zpochybňuje jeho hodnotu jako ochranné známky(50); naproti tomu pokud průměrný spotřebitel rozpozná původ výrobků a služeb, označení svoji funkci splňuje. 
      
      83.      Jakmile však byla určena jeho spojitost s některým údajem či vlastností ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) směrnice, nelze mít
         za to, že vnímání ze strany spotřebitele by mohlo mít jakýkoliv vliv na výklad veřejného zájmu. 
      
      84.      S ohledem na navrhovanou odpověď na první předběžnou otázku proto není nutný přezkum tvrzení H&M, jež doporučuje uplatnit
         Freihaltebedürfnis přinejmenším na označení zapsaná před vstupem směrnice v platnost. Odvolává se na liberální praxi zápisů v Beneluxu v době
         platnosti neharmonizovaného práva ochranných známek, avšak uvedený případ spadá do oblasti neplatnosti ochranných známek bez
         rozlišovací způsobilosti, což je vzdálené výkonu oprávnění udělených článkem 5 směrnice a jejich omezení ve smyslu čl. 6 odst. 1
         písm. b). Vzhledem k výsledkům mé analýzy se mi tedy nezdá přezkum této druhé otázky potřebný. 
      
      VI – Závěry
      85.      S ohledem na výše uvedené úvahy navrhuji, aby Soudní dvůr odpověděl Hoge Raad takto:
      
      „Za účelem určení rozsahu ochrany ochranné známky tvořené označením, které odpovídá popisu uvedenému v čl. 3 odst. 1 písm. c)
         směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, První směrnice, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných
         známkách, které však získalo rozlišovací způsobilost v důsledku užívání a bylo zapsáno, je třeba zohlednit veřejný zájem na tom,
         aby dostupnost určitých označení pro ostatní hospodářské subjekty nabízející podobné výrobky či služby nebyla neoprávněně
         omezena. 
      
      Naproti tomu pokud totéž označení nejdříve nemělo rozlišovací způsobilost, ale později ji nabylo v důsledku užívání, práva
         majitele ochranné známky nelze zkoumat s ohledem na požadavek dostupnosti.“
      
      1 –	Původní jazyk: španělština.	
      
      2 –	V otázce ochranných známek již byla společnost Adidas účastnicí věcí, v nichž byly vydány následující rozsudky: ze dne
         22. června 2000, Marca Mode (C‑425/98, Recueil, s. I‑4861), a ze dne 23. října 2003, Adidas‑Salomon AG a Adidas Benelux (C‑408/01,
         Recueil, s. I‑12537). Ve vztahu k celnímu režimu Společenství rozsudek ze dne 14. října 1999, Adidas (C‑223/98, Recueil, s. I‑7081).
      
      3 –	Bez bot získal maratónskou zlatou medaili na letních olympijských hrách v Římě v roce 1960 a v roce 1964, již vybaven řádnou
         obuví, rovněž v Tokiu. Není jasné, zda běžel naboso kvůli vyšší rychlosti, nebo za účelem upoutání pozornosti na chudobu kontinentu,
         odkud pocházel, jelikož byl prvním africkým šampiónem v historii olympijských her moderní doby (http://de.wikipedia.org/wiki/Abebe_Bikila).
         Byli i další hrdinové, kteří zopakovali jeho výkon, a ještě v současnosti někteří Etiopané, jako například Haile Gebrselassie,
         nadále trénují zcela naboso (http://www.elmundo.es/1997/02/24/deportes/24N0150.html). 
      
      4 –	První směrnice Rady ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách
         (Úř. věst. L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92).
      
      5 –	Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 (Úř. věst. L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), pozměněné nařízením
         Rady (ES) 3288/94 ze dne 22. prosince 1994 za účelem provedení dohod uzavřených v rámci Uruguayského kola (Úř. věst. L 349,
         s. 83; Zvl. vyd. 17/01, s. 185) a naposledy nařízením Rady (ES) č. 422/2004 ze dne 19. února 2004 (Úř. věst. L 70, s. 1; Zvl. vyd.
         17/02, s. 3).
      
      6 –	Konkrétně články 4, 7, 9 a 12 uvedeného nařízení.
      
      7 –	Například, a hlavně, v rozsudcích ze dne 4. května 1999, Windsurfing Chiemsee (C‑108/97 a C‑109/97, Recueil, s. I‑2779);
         ze dne 19. září 2002, DKV (C‑104/00 P, Recueil, s. I‑7561); ze dne 8. dubna 2003, Linde a další (C‑53/01, C‑54/01 a C‑55/01,
         Recueil, s. I‑3161), a ze dne 29. dubna 2004, Henkel v. OHIM (C‑456/01 P a C‑457/01 P, Recueil, s. I‑5089).
      
      8 –	Přednesené dne 31. ledna 2002 ve věci Koninklijke KPN Nederland (rozsudek ze dne 12. února 2004, C‑363/99, Recueil, s. I‑1619).
      
      9 –	Bod 52 stanoviska uvedeného v předchozí poznámce pod čarou.
      
      10 –	Germanofonní doktrína užívá tento pojem bez rozdílu, například, Sosnitzas, O., Fröhlich, S., „Freihaltebedürfnis bei mehrdeutigen
         Zeichen – Unterschiede in der Beurteilung durch EuGH, BGH und BPatG?“, Markenrecht, 09/2006, s. 383 a násl., a varianta „Freihaltungsbedürfnis“, například: Bender, A., „Absolute Eintragungshindernisse – Art. 7 GMV“
          in: Ekey, F., Klippel, D., Heidelberger Kommentar zum Markenrecht, Ed. C.F. Müller, Heidelberg, 2003, s. 893.
      
      11 –	Předpis z roku 1936 prošel v roce 1968 podstatnou reformou (Bekanntmachung ze dne 2. ledna 1968; BGBl. I, s. 1/29), znění bezprostředně předcházející novému zákonu, Markenrechtsreformgesetz ze dne 25. října 1994 (BGBl. I, s. 3082).
      
      12 –	Podle vysvětlení Ströbele, P., „Vom Freihaltungsbedürfnis zum Allgemeininteresse im Markenrecht“, Ahrens, H.-J., Bornkamm,
         J. a Kunz-Hallstein, H.-P., Festschrift für Eike Ullmann, Ed. juris GmbH, Saarbrücken, 2006, s. 425 a 426. Tento autor dodává, že německý Bundesgerichtshof (nejvyšší soud) rozšířil
         zásadu na čl. 8 odst. 2 bod 2 WZG.
      
      13 –	K vývoji teorie Freihaltebedürfnis Fezer, K.-H., Markenrecht, C.H. Beck, 2. vyd., Mnichov, 1999, s. 402.
      
      14 –	Ströbele, P., op. cit., s. 427.
      
      15 –	Eisenführ, G., „Artikel 12“,  in: Eisenführ, G., Schennen, D., Gemeinschaftsmarkenverordnung –Kommentar, Ed. Heymanns, Kolín nad Rýnem, 2003, s. 230.
      
      16 –	Fezer, K.-H., op. cit., s. 401 a násl., zevrubně popisuje všechna tato hlediska.
      
      17 –	Bundespatentgerichtshof (Spolkový soud pro patenty a ochranné známky) postupuje rovněž v souladu s pravidly stanovenými
         Bundesgerichtshof.
      
      18 –	Lobato, M., Comentario a la Ley 17/2001, de marcas, Thomson – Civitas, 2. vyd., Pamplona, 2007, s. 238.
      
      19 –	Ströbele, P., op. cit., s. 429.
      
      20 –	Uvedená v poznámce pod čarou 7.
      
      21 –	Bod 35 výše uvedeného rozsudku Windsurfing Chiemsee.
      
      22 –	Fezer, K.-H., op. cit., s. 402, zpochybnil platnost německé judikatury týkající se Freihaltebedürfnis před rozsudkem Windsurfing Chiemsee.
      
      23 –	Body 26 a 27 rozsudku Windsurfing Chiemsee.
      
      24 –	Ströbele, P., op. cit., s. 431.
      
      25 –	Ohledně čl. 3 odst. 1 písm. c) směrnice, kromě výše uvedených rozsudků Windsurfing Chiemsee a Linde, viz rozsudky ze dne
         6. května 2003, Libertel (C‑104/01, Recueil, s. I‑3793, bod 52), a ze dne 12. února 2004, Henkel (C‑218/01, Recueil, s. I‑1725,
         body 40 a 41).
      
      26 –	Ohledně čl. 3 odst. 1 písm. b) směrnice, kromě výše uvedeného rozsudku Henkel v. OHIM, viz rovněž rozsudek ze dne 16. září
         2004, SAT.1 v. OHIM (C‑329/02, Sb. rozh. s. I‑8317, body 26 a 27); ohledně písmene e) uvedeného článku, viz spolu s výše uvedeným
         rozsudkem Libertel rozsudek ze dne 18. června 2002, Philips (C‑299/99, Recueil, s. I‑5475, bod 80). 
      
      27 –	Viz bod 10 tohoto stanoviska.
      
      28 –	Rozsudek ze dne 11. září 2007, Céline (C‑17/06, Sb. rozh. s. I‑7041, body 29 a násl.).
      
      29 –	Následující úvahy jsou obsaženy ve výše uvedeném stanovisku, které jsem přednesl dne 6. listopadu 2003 ve věci Henkel v. OHIM,
         zejména v bodech 48 a 78 až 82.
      
      30 –	Fernández-Nóvoa, C., El sistema comunitario de marcas, Ed. Montecorvo, Madrid, 1995, s. 119, s odkazem na americkou doktrínu, která proti sobě klade, jako vzájemně se vylučující,
         pojmy „druh“ a „ochranná známka“.
      
      31 –	Rozsudek ze dne 23. února 1999 (C‑63/97, Recueil, s. I‑905).
      
      32 –	Bod 62 rozsudku BMW, jenž odkazuje na rozsudek ze dne 17. října 1990, Hag GF, „Hag II“ (C‑10/89, Recueil, s. I‑3711, bod
         13).
      
      33 –	Bod 28 rozsudku Windsurfing Chiemsee.
      
      34 –	To bylo v nedávné době potvrzeno rozsudkem ze dne 25. ledna 2007, Adam Opel (C‑48/05, Sb. rozh. s. I‑1017, bod 43).
      
      35 –	Rozsudek ze dne 7. ledna 2004 (C‑100/02, Recueil, s. I‑691, bod 19).
      
      36 –	Výše uvedený rozsudek Gerolsteiner Brunnen, bod 26.
      
      37 –	Rozsudek ze dne 17. března 2005, Gilette Company a Gilette Group Finland (C‑228/03, Sb. rozh. s. I‑2337, bod 41) (dále
         jen „Gilette“), jakož i výše uvedené rozsudky BMW, bod 61, a Gerolsteiner Brunnen, bod 24.
      
      38 –	Rozsudek Gilette, bod 44.
      
      39 –	Rozsudek ze dne 20. září 2001, Procter & Gamble v. OHIM, „Baby Dry“ (C‑383/99 P, Recueil, s. I‑6251).
      
      40 –	Body 77 a násl. jeho stanoviska. 
      
      41 –	V tomto posouzení se shoduji s Eisenführ, G., op. cit., s. 230. 
      
      42 –	Bod 37 rozsudku Baby-Dry.
      
      43 –	Body 57 a násl. rozsudku Libertel.
      
      44 –	Body 58 a 59 rozsudku Libertel.
      
      45 –	Bylo správně naznačeno, že velké množství přihlášek způsobuje zvýšený počet nesprávných zápisů obecných či popisných označení,
         a to z důvodu rychlosti, s jakou je třeba přihlášky vyřizovat; Hacker, F., „§23“. in: Ströbele, P., Hacker. F., Markengesetz, Kolín: Heymanns, 8. vyd., 2006, s. 917.
      
      46 –	Fernández-Nóvoa, C., Tratado sobre Derecho de marcas, Ed. Marcial Pons, Madrid, 2001, s. 367, se v této souvislosti ve svém výkladu článku 33 Ley de marcas [zákon o ochranných
         známkách] odvolává na uživatele.
      
      47 –	Eisenführ, G., „Artikel 7“, in: Eisenführ, G., Schennen, D., op. cit., s. 113 a násl; a Fezer, K.‑H., op. cit., s. 402 s větším či menším přesvědčením navrhli posuzovat toto omezení práv majitele ochranné známky v souladu s požadavkem dostupnosti.
      
      48 –	Výše uvedené rozsudky BMW, bod 62, a Gerolsteiner Brunnen, bod 16. 
      
      49 –	Rozsudek Windsurfing Chiemsee, bod 28.
      
      50 –	Výše uvedený rozsudek Adidas-Salomon a Adidas Benelux, body 39 až 41.