CELEX: 62006CC0234
Language: da
Date: 2007-03-29
Title: Forslag til afgørelse fra generaladvokat Sharpston fremsat den 29. marts 2007. # Il Ponte Finanziaria SpA mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM). # Appel - EF-varemærker - registrering af varemærket BAINBRIDGE - indsigelse fra indehaveren af ældre nationale varemærker, der alle har bestanddelen »Bridge« til fælles - indsigelsen forkastet - varemærkefamilie - bevis for brug - begrebet »defensive varemærker«. # Sag C-234/06 P.

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT
      ELEONOR SHARPSTON
      fremsat den 29. marts 2007 1(1)
      
      Sag C-234/06 P
      Il Ponte Finanziaria SpA
      »Appel – EF-varemærker – figurmærket »Bainbridge« – indsigelse rejst af indehaveren af nationale ordmærker, figurmærker og tredimensionale varemærker indeholdende ordet »Bridge«
         – indsigelse forkastet – begreberne »defensive varemærkeregistreringer« og »varemærkefamilier« eller »serievaremærker««
      1.        Denne appel (2) har sin oprindelse i en ansøgning om registrering af et figurmærke, der indeholder ordet »Bainbridge«, som EF-varemærke for
         visse vareklasser, mod hvilken der blev rejst indsigelse af indehaveren af adskillige nationale varemærker, der alle indeholder
         bestanddelen »bridge«, for de samme vareklasser.
      
      2.        Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (herefter »Harmoniseringskontoret«) forkastede indsigelsen
         navnlig på grund af, at i) brugen af visse af de nationale varemærker ikke var bevist, og at ii) der ikke var tilstrækkelig
         lighed mellem de resterende nationale varemærker og det ansøgte EF-varemærke til, at der kunne være risiko for forveksling.
         Retten i Første Instans stadfæstede denne afgørelse.
      
      3.        Hovedspørgsmålene i appellen vedrører i) kriteriet for bedømmelse af, om der er gjort »reel brug« af et varemærke, herunder
         navnlig om begrebet »defensiv registrering« af lignende varemærker, som medfører lavere krav til den faktiske brug, har en
         plads i EF-varemærkeretten, og ii) kriteriet for bedømmelse af risikoen for forveksling mellem varemærker, især henset til
         betydningen af, at der er tale om en »familie« eller »serie« af lignende varemærker, der har samme indehaver.
      
       EF-varemærkelovgivning
      4.        EF-varemærkeforordningens (3) artikel 8, stk. 1, bestemmer, for så vidt som det er relevant:
      
      »Hvis indehaveren af et ældre varemærke rejser indsigelse, er det varemærke, der søges registreret, udelukket fra registrering:
      […]
      b)      såfremt der i offentlighedens bevidsthed inden for det område, hvor det ældre mærke er beskyttet, er risiko for forveksling,
         fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller
         lignende art; risikoen for forveksling indbefatter risikoen for, at der antages at være en forbindelse med det ældre varemærke.«
      
      5.        I henhold til artikel 8, stk. 2, litra a), nr. ii), omfatter »ældre varemærker« varemærker, der er registreret i en medlemsstat.
      
      6.        Varemærkeforordningens artikel 15 bestemmer, for så vidt som det er relevant:
      
      »1.      Hvis indehaveren ikke inden fem år regnet fra registreringen har gjort reel brug af EF-varemærket inden for Fællesskabet for
         de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, eller hvis sådan brug har været suspenderet uden afbrydelse
         i fem år, underkastes mærket de i denne forordning omhandlede sanktioner, medmindre der foreligger rimelig grund til, at brug
         ikke har fundet sted.
      
      2.      Følgende betragtes ligeledes som brug i henhold til stk. 1:
      a)      brug af EF-varemærket i en form, der kun ved enkeltheder, som ikke forandrer mærkets særpræg, afviger fra den form, hvori
         det er registreret
      
      […]«
      7.        De »i denne forordning omhandlede sanktioner« er desværre ikke opregnet som sådan, men skal findes i forskellige efterfølgende
         bestemmelser.
      
      8.        Artikel 43, stk. 2 og 3, bestemmer f.eks.:
      
      »2.      På begæring af ansøgeren skal indehaveren af et ældre EF-varemærke, der har rejst indsigelse, godtgøre, at der inden for de
         seneste fem år forud for offentliggørelsen af EF-varemærkeansøgningen er gjort reel brug af det ældre EF-varemærke i Fællesskabet
         for de varer og tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, og som lægges til grund for indsigelsen, eller at der foreligger
         rimelig grund til, at brug ikke har fundet sted, forudsat at det ældre EF-varemærke på dette tidspunkt har været registreret
         i mindst fem år. Godtgøres dette ikke, forkastes indsigelsen. Har det ældre EF-varemærke kun været anvendt for en del af de
         varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, anses det ved behandlingen af indsigelsen kun som registreret
         for denne del af varerne eller tjenesteydelserne.
      
      3.      Stk. 2 finder anvendelse på de i artikel 8, stk. 2, litra a), omhandlede ældre nationale varemærker, dog således at brug i
         den medlemsstat, hvor det ældre nationale varemærke er beskyttet, træder i stedet for brug i Fællesskabet.«
      
      9.        Herudover bestemmer artikel 50, stk. 1, litra a), at EF-varemærkeindehaverens ret skal erklæres fortabt efter indgivelse af
         begæring herom til Harmoniseringskontoret eller ved fremsættelse af modkrav under en sag om varemærkekrænkelse, når der inden
         for en sammenhængende periode på fem år ikke inden for Fællesskabet er gjort reel brug af varemærket for de varer eller tjenesteydelser,
         for hvilke det er registreret, og der ikke foreligger rimelig grund til, at brug ikke har fundet sted. Hvad angår sager om
         fortabelse er ordlyden af artikel 56, stk. 2 og 3, en gentagelse af artikel 43, stk. 2 og 3, der er nævnt ovenfor. 
      
      10.      Regel 22 (»Påvisning af brug«) i gennemførelsesbestemmelserne til EF-varemærkeforordningen (4) bestemte på daværende tidspunkt (5), for så vidt som det er relevant: 
      
      »1.      Skal den indsigende part i henhold til [EF-varemærke-]forordningens artikel 43, stk. 2 eller 3, godtgøre, at brug har fundet
         sted, eller at der foreligger rimelig grund til manglende brug, opfordrer Kontoret vedkommende til inden for en af Kontoret
         fastsat frist at fremlægge fornødent bevis. Fremlægger den indsigende part ikke sådant bevis inden for den fastsatte frist,
         afviser Kontoret indsigelsen. 
      
      2.      Af de oplysninger og bevisligheder, der fremlægges som dokumentation for brug, skal det fremgå, hvor, hvornår samt i hvilket
         omfang og i hvilken form det varemærke, som indsigelsen støttes på, er blevet brugt til de varer og tjenesteydelser, for hvilke
         varemærket er registreret, og hvorpå indsigelsen støttes, og disse oplysninger skal underbygges med beviser, jf. stk. 3. 
      
      3.      Som bevis bør der kun fremlægges underbyggende dokumentation og bevisligheder som f.eks. emballager, etiketter, prislister,
         kataloger, fakturaer, fotografier, avisannoncer samt […] skriftlige erklæringer [...]«
      
      11.      Hvad angår nationale varemærker findes der bestemmelser i varemærkedirektivet (6), som ligner varemærkeforordningens bestemmelser. Den relevante ordlyd af artikel 10, stk. 1 og 2 er, mutatis mutandis, identisk med varemærkeforordningens artikel 15, stk. 1 og 2:
      
      »1.      Såfremt indehaveren ikke inden fem år fra datoen for registreringsprocedurens afslutning har gjort reel brug af varemærket
         i den pågældende medlemsstat for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, eller hvis sådan brug har
         været ophørt uden afbrydelse i fem år, underkastes mærket de i dette direktiv omhandlede sanktioner, medmindre der foreligger
         skellig grund til, at brug ikke har fundet sted.
      
      2.      Følgende betragtes ligeledes som brug i henhold til stk. 1: 
      a)      brug af varemærket i en form, der kun ved enkeltheder, som ikke forandrer mærkets særpræg, afviger fra den form, hvori dette
         er blevet registreret
      
      […]«
      12.      I direktivet findes sanktionerne især i artikel 11 og 12. Artikel 11, stk. 1 og 2, bestemmer henholdsvis, at et varemærke
         ikke kan erklæres ugyldigt på grund af et bestående, ældre, kolliderende mærke, medmindre de krav om brug, der omhandles i
         artikel 10 er opfyldt, og at en medlemsstat kan træffe bestemmelse om, at et mærke ikke kan udelukkes fra registrering på
         grund af et bestående, ældre, kolliderende mærke, medmindre de samme krav om brug er opfyldt. Artikel 12, stk. 1, bestemmer,
         at indehaveren af et varemærke kan fortabe sine rettigheder, når der inden for en sammenhængende periode på fem år ikke i
         den pågældende medlemsstat er gjort reel brug af det for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, og
         der ikke foreligger skellig grund til manglende brug.
      
       Italiensk varemærkelovgivning
      13.      Varemærkedirektivet er gennemført i italiensk ret ved lovdekret 480/1992 (7), hvis artikel 39 erstattede artikel 42 i kongeligt dekret 929/1942 (8) med en tekst, der regulerer følgerne af, at der ikke er gjort brug af et registreret varemærke. Stk. 1 og 2 gennemfører i
         det væsentlige bestemmelserne i henholdsvis direktivets artikel 12, stk. 1, om fortabelse på grund af manglende brug og artikel
         10, stk. 2, litra a), om hensyntagen til brug i en let varieret form.
      
      14.      Artikel 42, stk. 4, indfører imidlertid mulighed for »defensiv« varemærkeregistrering. Det bestemmes:
      
      »[…] der sker ingen fortabelse på grund af manglende brug, hvis indehaveren af det varemærke, der er ikke brugt, samtidig
         ejer et eller flere lignende varemærker, der stadig er gyldige, og hvoraf mindst ét faktisk bruges til at adskille de samme
         varer eller tjenesteydelser.« 
      
       De faktiske forhold og proceduren for Harmoniseringskontoret
      15.      Den 24. september 1998 ansøgte Marine Enterprise Projects (nu F.M.G. Textiles srl) om EF-varemærkeregistrering af et figurmærke,
         hvis hovedbestanddel er afbildningen af en rulle sejldug, der ruller sig ud og tager form af sejlet på en lille sejlbåd mod
         en tyk horisontal linje, hvorover ordet »Bainbridge« forekommer i kursiv. Der blev ansøgt om registrering for varer i klasse
         18 og 25 i Nice-arrangementet (9). Klasse 18 er for »læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser;
         skind og huder; kufferter og rejsetasker; paraplyer, parasoller og spadserestokke; piske og sadelmagervarer«, og klasse 25
         er for »beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning«. Ansøgningen blev offentliggjort den 14. juni 1999.
      
      16.      Den 7. september 1999 rejste Il Ponte Finanziaria SpA (herefter »Ponte Finanziaria«) indsigelse mod registreringen af dette
         varemærke på grundlag af varemærkeforordningens artikel 8, stk. 1, litra b), idet selskabet støttede sig på en række ældre
         varemærker, der var registreret i Italien. Disse varemærker kan med henblik på denne appel opdeles i tre grupper.
      
      17.      For det første er der tre figurmærker, der er registreret for varer i klasse 25 – nr. 704 338 med virkning fra den 15. juli
         1964 for »beklædningsgenstande, herunder støvler, sko og hjemmesko«, nr. 370 836 med virkning fra den 11. maj 1979 for »beklædningsgenstande«
         og nr. 606 709 med virkning fra den 22. oktober 1990 for »sokker og slips« – og et figurmærke nr. 593 651 registreret med
         virkning fra den 12. juni 1990 for varer i klasse 18. De første to indeholder ordet »Bridge« i kursiv, de to sidste indeholder
         henholdsvis ordene »OLD BRIDGE« og »THE BRIDGE BASKET« skrevet med store bogstaver. Det andet og det tredje figurmærke indeholder
         også en afbildning af en bro og det fjerde en afbildning af en basketballkurv med en bold på vej igennem den.
      
      18.      For det andet er der ordmærket »THE BRIDGE«, som er registreret under nr. 642 952 med virkning fra den 14. juni 1994 for varer
         i klasse 25. 
      
      19.      For det tredje er der fem varemærker, der er registreret for varer i klasse 18 og 25, og et varemærke, der kun er registreret
         for varer i klasse 18. Registreret for begge disse klasser er to tredimensionale varemærker – nr. 704 372 og nr. 633 349,
         som begge har virkning fra den 22. juni 1994 og begge primært indeholder ordene »THE BRIDGE« skrevet med store bogstaver,
         to ordmærker – nr. 630 763 »OVER THE BRIDGE« med virkning fra den 24. december 1991 og nr. 710 102 »FOOTBRIDGE« med virkning
         fra den 7. december 1994, og et figurmærke nr. 721 569 med virkning fra den 28. februar 1996, som indeholder ordene »THE BRIDGE«
         og »WAYFARER« skrevet med store bogstaver henholdsvis oven for og under en afbildning af en vindrose gennemskåret af en tynd
         horisontal linje. Der er for varer udelukkende i klasse 18 registrering nr. 642 953 med virkning fra den 26. oktober 1994
         af ordmærket »THE BRIDGE«.
      
      20.      Den 15. november 2001 forkastede Harmoniseringskontorets Indsigelsesafdeling indsigelsen, idet den fandt, at uanset behovet
         for at tage hensyn til det indbyrdes afhængighedsforhold mellem graden af lighed mellem de pågældende varer og graden af lighed
         mellem de omtvistede tegn, kunne enhver risiko for forveksling som omhandlet i varemærkeforordningens artikel 8, stk. 1, litra
         b), med rimelighed udelukkes i betragtning af forskellene mellem tegnene på det fonetiske og visuelle plan. Ponte Finanziaria
         påklagede denne afgørelse.
      
      21.      Ved afgørelse af 17. marts 2003 (herefter »den anfægtede afgørelse«) afviste Fjerde Appelkammer ved Harmoniseringskontoret
         klagen. Appelkammeret udelukkede varemærkerne i den første ovenfor nævnte gruppe fra bedømmelsen (10), da brugen af de dertil knyttede varemærker ikke var blevet bevist (11), og varemærke nr. 642 952 (12), da de af indsigeren fremlagte beviser for brug var utilstrækkelige (13). Appelkammeret foretog en sammenligning af de resterende varemærker – der er opregnet i den tredje gruppe ovenfor (14) – med det ansøgte varemærke og kom til den afgørelse, at der ikke var nogen begrebsmæssig, visuel eller fonetisk lighed herimellem
         (15). Appelkammeret konkluderede derfor, at der ikke var risiko for forveksling i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i varemærkeforordningens
         artikel 8, stk. 1, litra b). Appelkammeret anså princippet om det indbyrdes afhængighedsforhold mellem ligheden mellem varerne
         og ligheden mellem tegnene for at være uden enhver relevans i denne sag, fordi der ikke forelå den minimale grad af lighed
         mellem varemærkerne, som var påkrævet for, at dette princip kunne finde anvendelse (16).
      
       Den appellerede dom
      22.      Ponte Finanziaria indbragte denne afgørelse for Retten i Første Instans, som opdelte selskabets argumenter i to anbringender.
         Det første anbringende, der blev behandlet i dommen, vedrørte tilsidesættelse af varemærkeforordningens artikel 15, stk. 2,
         litra a), og artikel 43, stk. 2 og 3, samt gennemførelsesforordningens regel 22 for så vidt angik de varemærker, appelkammeret
         havde udelukket fra sin bedømmelse. Det andet anbringende vedrørte tilsidesættelse af varemærkeforordningens artikel 8, stk. 1,
         litra b), for så vidt angik bedømmelsen af risikoen for forveksling.
      
       Udelukkelse af visse varemærker fra bedømmelsen
      23.      Retten identificerede fire argumenter, som den behandlede på følgende måde.
      
      24.      For det første(17) gjorde Ponte Finanziaria gældende, at appelkammeret ikke burde have udelukket varemærker, der var blevet registreret mindre
         end fem år før indgivelsen af indsigelsen, fra bedømmelsen, da det herved udelukkede den særlige beskyttelse af en »varemærkefamilie«.
         
      
      25.      Retten bemærkede, at appelkammeret faktisk havde taget hensyn til alle varemærker, der var blevet registreret inden for denne
         femårsperiode. Det var kun ved undersøgelsen af argumentet om, at de ældre varemærker måtte betragtes som værende del af en
         »familie«, der skulle tildeles en udvidet beskyttelse, at appelkammeret fandt, at varerne »blev markedsført og solgt i det
         væsentlige under varemærket THE BRIDGE og i et mindre omfang under figurmærket THE BRIDGE WAYFARER«, således at den italienske
         forbruger kun var i kontakt med disse to ældre varemærker. Appelkammeret konkluderede på dette grundlag, at der ikke kunne
         anerkendes en udvidet beskyttelse på grundlag af en »varemærkefamilie«, da den blotte omstændighed, at der var registreret
         et stort antal varemærker, uden at disse samtidig hermed var taget i brug på markedet, ikke var tilstrækkelig. 
      
      26.      For det andet (18) gjorde Ponte Finanziaria gældende, at appelkammeret i henhold til gennemførelsesforordningens regel 22 ikke burde have udelukket
         ordmærke nr. 642 952 THE BRIDGE (19) fra bedømmelsen af risikoen for forveksling med den begrundelse, at der ikke var ført tilstrækkeligt bevis for brugen heraf.
         Regel 22 opregner kataloger og annoncer som gyldigt bevis for brug af et varemærke. Ponte Finanziaria havde fremlagt sådanne
         dokumenter. Disse dokumenter anså appelkammeret med urette for utilstrækkelige. 
      
      27.      Retten fandt, at reel brug måtte betragtes som modsætning til minimal eller utilstrækkelig brug af varemærket med henblik
         på at identificere varer eller tjenesteydelser. Der forelå uanset indehaverens hensigt kun reel brug, når et varemærke var
         objektivt nærværende på markedet i en form, der er effektiv, tidsmæssigt konstant og stabil inden for tegnets udformning,
         og mærket derfor ikke kunne opfattes af forbrugerne som en angivelse af de pågældende varers eller tjenesteydelsers oprindelse
         (20). Der var imidlertid kun fremlagt beviser for brug af ordmærket »THE BRIDGE« i forbindelse med varer i klasse 25 bestående
         af et katalog for efterårs- og vintersæsonen 1994/95 og af annoncer fra 1995. De øvrige kataloger var udaterede. Beviserne
         var meget begrænsede for 1994 og ikke-eksisterende for 1996-1999. Dette beviste ikke, at varemærket konstant havde været nærværende
         på det italienske marked for de varer, for hvilke det var registreret, i perioden forud for offentliggørelsen af varemærkeansøgningen,
         hvilket ikke opfylder kravet i varemærkeforordningens artikel 43, stk. 2 og 3. Appelkammeret fandt følgelig med rette, at
         det ikke var bevist, at der var gjort reel brug af varemærket for de pågældende varer.
      
      28.      For det tredje(21) gjorde Ponte Finanziaria gældende, at appelkammeret med urette udelukkede varemærkerne, der var registeret under nr. 370 836,
         704 338, 606 709 og 593 651 (22), fra sin bedømmelse af risikoen for forveksling, fordi brugen heraf ikke var blevet bevist. De var »defensive varemærker«
         som omhandlet i den italienske varemærkelovgivning (23), hvis formål var at udvide det område, hvor hovedvaremærket er beskyttet mod risiko for forveksling, idet de gør det muligt
         for deres indehaver at modsætte sig registrering af varemærker, der er identiske med eller ligner dem, men som ikke har en
         sådan lighed med selve hovedvaremærket, at en forvekslingsrisiko kan påvises at foreligge. Appelkammeret lagde fejlagtigt
         til grund, at de pågældende ældre varemærker ikke udgjorde »defensive varemærker«, fordi de ikke var blevet registreret samtidig
         med eller efter det ældre hovedvaremærke. Ponte Finanziaria havde fået overdraget registreringerne nr. 704 338 og 607 909
         fra tredjemænd netop med henblik på at anvende dem som »defensive varemærker«. Endvidere blev alle de pågældende varemærker
         registreret efter den faktiske brug af det ældre varemærke »THE BRIDGE«, der går tilbage til 1970’erne.
      
      29.      Retten bemærkede, at italiensk ret fastsætter en undtagelse fra hovedreglen om, at varemærket fortabes ved manglende brug
         i en femårsperiode (24), men fandt, at begrebet »defensive varemærker« ikke findes inden for EF-varemærkernes beskyttelsessystem. Efter systemet
         i varemærkeforordningen er den effektive erhvervsmæssige brug af et tegn for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det
         er blevet registreret, en afgørende betingelse for, at der tilkommer tegnets indehaver beskyttelse. Undtagelsen, når der foreligger
         »rimelig grund« til den manglende brug, refererer til situationer, hvor der er hindringer for brugen af varemærket, eller
         til situationer, hvor det ville være urimeligt bekosteligt at udnytte mærket kommercielt. En indehaver af en national registrering
         kunne ikke påberåbe sig en national bestemmelse, der tillader varemærkeregistrering af tegn, som ikke er bestemt til at blive
         anvendt erhvervsmæssigt, fordi de har rent defensive formål i forhold til et andet tegn, der er genstand for faktisk brug.
         Sådanne registreringer var nemlig ikke forenelige med ordningen for EF-varemærker, og den omstændighed, at de anerkendes på
         nationalt niveau, kunne ikke udgøre en »rimelig grund« til den manglende brug af et ældre mærke, som er påberåbt til støtte
         for en indsigelse mod et EF-varemærke.
      
      30.      For det fjerde(25) har Ponte Finanziaria anført, at de beviser, selskabet fremlagde for at bevise, at der var gjort brug af ordmærkerne nr. 642 952
         og 942 953 »THE BRIDGE« (26), også beviste, at der var gjort reel brug af figurmærke nr. 370 836 »Bridge« (27), som kun adskilte sig herfra på ubetydelige punkter. Selskabet henviste til varemærkeforordningens artikel 15, stk. 2, litra
         a), (28) og til den italienske varemærkelov, der indeholdt en tilsvarende bestemmelse. Appelkammeret burde derfor ikke have udelukket
         det ældre varemærke fra bedømmelsen af risikoen for forveksling med den begrundelse, at brugen ikke var bevist.
      
      31.      Retten fandt, at formålet med artikel 15, stk. 2, litra a), var at gøre det muligt for varemærkeindehaveren at foretage de
         variationer af tegnet, der ikke ændrede dets særpræg, men tilpassede det til kravene til markedsføring af og reklame for de
         pågældende varer eller tjenesteydelser. I overensstemmelse med dette formål må bestemmelsens materielle anvendelsesområde
         anses for at være begrænset til de situationer, hvor det tegn, som indehaveren af et varemærke konkret har benyttet, udgjorde
         den form, hvorunder dette samme varemærke blev udnyttet erhvervsmæssigt. I sådanne situationer, hvor det i handelen benyttede
         tegn kun på ubetydelige punkter adskilte sig fra den form, hvorunder det var blevet registreret, således at de to tegn kunne
         betragtes som i det store og hele ens, kunne forpligtelsen til at bruge det registrerede varemærke opfyldes ved at fremlægge
         bevis for brugen af det tegn, der udgjorde den i handelen benyttede form af varemærket. Derimod gav artikel 15, stk. 2, litra
         a), ikke varemærkeindehaveren hjemmel til at unddrage sig denne forpligtelse med henvisning til brugen af et lignende varemærke,
         der er genstand for en særskilt registrering.
      
      32.      Retten forkastede følgelig påstanden som helhed.
      
       Bedømmelsen af risikoen for forveksling
      33.      Retten identificerede tre argumenter.
      
      34.      For det første(29) gjorde Ponte Finanziaria gældende, at appelkammeret fejlagtigt havde set bort fra eksistensen af en »familie« eller »serie«
         af varemærker indeholdende ordet »bridge«, hvorved risikoen for forveksling mellem de omtvistede varemærker blev øget. Selskabets
         varemærker var komplekse og var fælles om det engelske ord »bridge« ledsaget af andre tegn. Ingen af bestanddelene af de nævnte
         varemærker havde nogen forbindelse med de varer, de betegnede. Følgelig havde de et meget stærkt særpræg, som blev styrket
         ved den meget omfattende brug af ordmærket »THE BRIDGE«. Både i italiensk retspraksis og i Fællesskabets retsinstansers retspraksis
         er sådanne varemærker tildelt en udvidet beskyttelse. I dommen i sagen Canon (30) fastslog Domstolen, at »[der tilkommer] de varemærker, som har [et stærkt særpræg], enten i sig selv, eller fordi de er kendt
         på markedet, en videre beskyttelse end de mærker, hvis [særpræg] er mindre«.
      
      35.      For det andet(31) kritiserede Ponte Finanziaria appelkammeret for ikke at have taget hensyn til princippet om det indbyrdes afhængighedsforhold
         mellem ligheden mellem varemærkerne og ligheden mellem varerne. Risikoen for forveksling skal bedømmes ved en helhedsvurdering
         under hensyntagen til alle de relevante faktorer i det foreliggende tilfælde, der må anses for at være indbyrdes afhængige
         (32).
      
      36.      For det tredje(33) fandt Ponte Finanziaria, at appelkammeret med urette vurderede, at de ældre varemærker og det ansøgte varemærke ikke lignede
         hinanden.
      
      37.      Hvad angår den visuelle sammenligning øgede afbildningen ved siden af ordet »Bainbridge« af en rulle sejldug, der ruller sig
         ud og tager form af et sejl, risikoen for forveksling med det ældre figurmærke, som også indeholdt ordbestanddelen »bridge«
         og grafiske bestanddele. Kundekredsen ville antage, at de betegnede varer havde samme oprindelse og var rettet mod personer,
         der var interesseret i sejlads og søsport, især da figurbestanddelen af varemærke nr. 721 569 viste en vindrose. Der var også
         grafiske ligheder med varemærke nr. 370 836.
      
      38.      Hvad angår den begrebsmæssige sammenligning fandt appelkammeret med urette, at den italienske gennemsnitsforbrugers kendskab
         til fremmedsprog ville gøre det muligt for ham at forstå forskellen mellem varemærkerne. Det engelske ord »bridge« havde ingen
         lydmæssig lighed med det italienske »ponte«, men blev på italiensk almindeligvis anvendt som betegnelsen for et kortspil.
         Appelkammet havde ikke desto mindre den opfattelse, at den italienske gennemsnitsforbruger ville forstå betydningen af »bridge«,
         når det blev anvendt i Ponte Finanziarias varemærker, men ikke ville identificere det i det ansøgte varemærke, hvor det blev
         sammenstillet med ordet »bain«, der ikke har nogen betydning på engelsk. Argumentet om, at en sådan forbruger ville opfatte
         »Bainbridge« som et personnavn eller en geografisk betegnelse, var ikke troværdigt. Enten ville han ikke forstå nogen af de
         pågældende udenlandske ord, eller også ville han kun genkende »bridge«, som han ville identificere i alle de pågældende varemærker.
         Der er risiko for forveksling i begge tilfælde.
      
      39.      Retten behandlede disse argumenter på følgende måde.
      
      40.      Retten bemærkede for det første, at der skal foretages en helhedsvurdering af risikoen for forveksling under hensyntagen til
         alle de relevante faktorer i den foreliggende sag, navnlig at ligheden mellem varemærkerne og ligheden mellem de identificerede
         varer og tjenesteydelser står i et indbyrdes afhængighedsforhold (34). I denne henseende bestod den relevante kundekreds af gennemsnitsforbrugere i Italien, varemærkeansøgningen og de ældre varemærker
         vedrørte de samme vareklasser, og efter at det første anbringende var forkastet, kunne der kun tages hensyn til seks af de
         ældre varemærker. Disse varemærker havde dog et stærkt særpræg (35).
      
      41.      Retten foretog herefter en visuel, fonetisk og begrebsmæssig sammenligning af de ældre varemærker og det ansøgte varemærke.
         Visuelt set var den eneste fælles bestanddel i alle varemærkerne – kæden på seks bogstaver »bridge« – ikke tilstrækkeligt
         fremtrædende ved helhedsindtrykket til at skabe en risiko for forveksling. Fonetisk var der i modsætning til appelkammerets
         bedømmelse af udtalen imidlertid en vis begrænset lighed mellem det ansøgte varemærke og fire af de ældre varemærker. Hvad
         angår den begrebsmæssige lighed havde appelkammeret med rette antaget, at en italiensk gennemsnitsforbruger ville forstå betydningen
         af den engelske bestanddel »bridge« i de ældre varemærker, men havde også med rette antaget, at denne bestanddel ikke på samme
         måde ville blive forstået som en del af ordet »Bainbridge« i sammenhæng med det figurmærke, der var ansøgt om. Samlet var
         den rent fonetiske lighed ikke tilstrækkelig stor til i sig selv at give anledning til en risiko for forveksling (36).
      
      42.      Endelig behandlede Retten Ponte Finanziarias argumenter vedrørende betydningen af en »familie« eller »serie« af ældre varemærker.
         Selv om der ikke er henvist til et sådant begreb i varemærkeforordningen, kunne det ikke uden videre forkastes. Når en indsigelse
         blev støttet på flere ældre varemærker, der kunne anses for en del af en enkelt »familie« eller »serie« (f.eks. gennem tilstedeværelsen
         af en fælles bestanddel), var det relevant for bedømmelsen af risikoen for forveksling. En sådan risiko kunne opstå, når det
         ansøgte varemærke havde sådanne ligheder med disse varemærker, at forbrugeren kunne tro, at det var en del af den samme serie,
         og dermed at de varer, der var omfattet af begge varemærker, havde samme handelsmæssige oprindelse eller oprindelse i en forbunden
         virksomhed. Det kunne endog forholde sig således, når en sammenligning mellem det ansøgte varemærke og de ældre varemærker
         hver for sig ikke fastslog, at der var en direkte risiko for forveksling (37).
      
      43.      To kumulative betingelser skal imidlertid være opfyldt. For det første skal der være bevis for brugen af et antal mærker,
         der er tilstrækkeligt til, at de kan anses for at udgøre en »serie«. For at der foreligger en risiko for forveksling, skal
         de varemærker, der udgør serien, være nærværende på markedet. Hvis der ikke er bevis for sådan en brug, skal enhver risiko
         for forveksling bedømmes ved en sammenligning af de relevante varemærker hver for sig. For det andet skal det ansøgte varemærke
         ikke alene ligne de varemærker, der hører til serien, men derudover fremvise træk, der kan sætte det i forbindelse med serien.
         Denne betingelse vil muligvis ikke være opfyldt i f.eks. det tilfælde, hvor de ældre serievaremærkers fælles element anvendes
         i det ansøgte varemærke med en placering, der er forskellig fra den, hvor det sædvanligvis befinder sig i de mærker, der hører
         til serien, eller med et andet semantisk indhold (38).
      
      44.      I denne sag var i det mindste den første af disse betingelser ikke opfyldt. De eneste beviser, som Ponte Finanziaria fremlagde
         under indsigelsessagen, vedrørte varemærket »THE BRIDGE« og, i et mindre omfang, »THE BRIDGE WAYFARER«. Da disse var de eneste
         ældre mærker, for hvilke Ponte Finanziaria havde bevist, at de var nærværende på markedet, var det med føje, at appelkammeret
         forkastede argumenterne om den beskyttelse, der tilkommer »serievaremærker« (39).
      
      45.      Retten konkluderede, at appelkammeret ikke havde begået retlige fejl eller anlagt et urigtigt skøn og frifandt derfor i det
         hele Harmoniseringskontoret. 
      
       Appellen
      46.      Ponte Finanziaria har gjort fire appelanbringender gældende. Harmoniseringskontoret og F.M.G. Textiles har indleveret svarskrifter.
         Der er ikke fremsat anmodninger om replik eller mundtlig retsforhandling. 
      
       Formaliteten
      47.      F.M.G. Textiles har antydet, at appellen muligvis skal afvises, da den særlige fuldmagt, hvorunder Ponte Finanziarias advokater
         påstår at være bemyndiget til at repræsentere selskabet, ikke foreligger.
      
      48.      Dette forekommer imidlertid at være en misforståelse. Det pågældende dokument var faktisk vedlagt stævningen for Retten, selv
         om det er muligt, at dette ikke blev meddelt F.M.G. Textiles eller selskabets forgænger i denne sag, Marine Enterprise Projects.
      
       Det første appelanbringende: fejlagtig anvendelse af varemærkeforordningens artikel 8, stk. 1, litra b) – risiko for forveksling
       Argumenter
      49.      Ponte Finanziaria har gjort gældende, at Retten fejlagtigt besluttede, at der ikke var risiko for forveksling med det ansøgte varemærke, selv
         på grundlag af de nationale varemærker, som den antog til realitetsbehandling med hensyn til sammenligningen, og selv om disse
         varemærker blev bedømt hver for sig snarere end som en familie eller serie.
      
      50.      Retten anerkendte, at de nationale varemærker havde et stærkt særpræg og havde betydelige fonetiske ligheder med det ansøgte
         varemærke. Denne fonetiske lighed burde have vejet tungere end enhver manglende visuel lighed (40). Retten fandt dog, at den manglende begrebsmæssige lighed var afgørende. Retten traf denne afgørelse på grundlag af den italienske
         gennemsnitsforbrugers formodede kendskab til engelsk. Dette var imidlertid en forkert forudsætning. Kun højest 15-20% af italienerne
         forstår betydningen af »bridge«, som derfor må anses for en fantasifuld bestanddel. Der var under alle omstændigheder en tilstrækkelig
         grad af (i hvert fald fonetisk og efter Ponte Finanziarias opfattelse visuel) lighed mellem varemærkerne til, at der skulle
         foretages en helhedsvurdering, hvorved der blev taget hensyn til den indbyrdes afhængighed mellem kriterierne for lighed mellem
         varemærkerne, ligheden mellem de omhandlede varer og graden af særpræg (41). Ifølge en sådan vurdering var det en alvorlig retlig fejl, at enhver risiko for forveksling blev udelukket.
      
      51.      Harmoniseringskontoret har anført, at bedømmelsen af risikoen for forveksling i henhold til retspraksis skal være »konstrueret«, idet der søges den
         størst mulige tilnærmelse til gennemsnitsforbrugerens opfattelse af et tegn. Retten fandt her, at de relevante varer blev
         »forhandlet på en sådan måde, at den relevante kundekreds normalt ved købet har en visuel opfattelse af det varemærke, der
         betegner dem« (42). Når dette er tilfældet, og når Retten faktisk bedømte de tre former for lighed – fonetisk, visuel og begrebsmæssig – i deres
         rette sammenhæng, kan Retten ikke siges at have begået en retlig fejl ved at finde, at den manglende visuelle lighed kunne
         veje tungere end en vis fonetisk lighed.
      
      52.      F.M.G. Textiles har anfægtet Ponte Finanziarias gengivelse af Rettens bedømmelse af fonetisk lighed. Retten fandt, at der var »en vis fonetisk
         lighed« mellem varemærkerne, og at de derfor »kun udvis[te] lighedspunkter af betydning på det fonetiske plan« (43) – hvilket er noget helt andet end, at der var »betydelig fonetisk lighed«. F.M.G. Textiles har også anfægtet gyldigheden
         af Ponte Finanziarias påstande vedrørende den italienske gennemsnitsforbrugers evne til at forstå det engelske ord »bridge«.
         Rettens analyse af helhedsvurderingen af risikoen for forveksling var på grundlag af dens faktiske konstateringer upåklagelig,
         både retligt og logisk.
      
       Stillingtagen
      53.      Det forekommer for det første åbenbart, at dette appelanbringende skal afvises, for så vidt som det har til formål at anfægte
         Rettens faktiske konstateringer vedrørende den italienske gennemsnitsforbrugers evne til at forstå bestanddelen »bridge« begrebsmæssigt
         eller på anden vis. Artikel 58 i Domstolens statut bestemmer: »Appel til Domstolen er begrænset til retsspørgsmål«.
      
      54.      I øvrigt må Ponte Finanziarias argument opfattes således, at Retten, idet den anerkendte en vis fonetisk lighed (jeg er enig
         med F.M.G. Textiles i, at den appellerede doms ordlyd ikke anfører, at der er fundet en »betydelig« lighed), burde have tillagt
         denne lighed en afgørende vægt ved helhedsvurderingen af risikoen for forveksling, navnlig i lyset af den indbyrdes afhængighed
         mellem kriteriet om de ældre varemærkers særpræg, lighed mellem det ansøgte varemærke og lighed eller identitet mellem de
         omhandlede varer.
      
      55.      Et meget lignende argument blev fremsat i en anden nyere appelsag, Mülhens mod KHIM (44). Retten fastslog efter at have foretaget en bedømmelse af helhedsindtrykket af de to pågældende tegn, at der hverken var visuel
         eller begrebsmæssighed lighed, men at de fonetisk lignede hinanden i visse lande, at dette ikke udelukkede, at denne eneste
         lighed kunne skabe risiko for forveksling, men konkluderede, at graden af lighed faktisk ikke var tilstrækkelig stor til at
         begrunde en antagelse om, at den relevante kundekreds kunne tro, at de pågældende varer hidrørte fra den samme virksomhed
         eller fra økonomisk forbundne virksomheder (45). Domstolen har redegjort for retstilstanden på en måde, som kan sammenfattes på følgende vis, og som efter min opfattelse
         kan anvendes på det foreliggende tilfælde.
      
      56.      Risikoen for forveksling i offentlighedens bevidsthed skal underkastes en helhedsvurdering under hensyntagen til alle de relevante
         faktorer i det foreliggende tilfælde (46). Denne helhedsvurdering skal for så vidt angår de pågældende varemærkers visuelle, fonetiske eller begrebsmæssige lighed
         være baseret på helhedsindtrykket af varemærkerne, idet der bl.a. skal tages hensyn til de bestanddele, der har særpræg eller
         er dominerende (47). Det kan ikke udelukkes, at alene en fonetisk lighed kan skabe risiko for forveksling som omhandlet i varemærkeforordningens
         artikel 8, stk. 1, litra b) (48). En sådan risiko skal imidlertid fastslås som led i en helhedsvurdering for så vidt angår den begrebsmæssige, visuelle og
         fonetiske lighed mellem de pågældende tegn. I den forbindelse er bedømmelsen af, om der er en fonetisk lighed, blot en af
         de relevante faktorer, der indgår i helhedsvurderingen (49). Det kan følgelig ikke udledes, at der nødvendigvis er risiko for forveksling hver gang det godtgøres, at der alene er fonetisk
         lighed mellem to tegn (50). Helhedsvurderingen indebærer, at de begrebsmæssige og visuelle forskelle mellem to tegn kan opveje de fonetiske ligheder
         mellem dem, hvis mindst et af tegnene, fra den relevante kundekreds’ synsvinkel, har en klar og bestemt betydning, som denne
         kundekreds uden videre kan forstå (51).
      
      57.      Når Retten som led i helhedsvurderingen af risikoen for forveksling bedømmer helhedsindtrykket af de pågældende tegn, for
         så vidt angår de eventuelle begrebsmæssige, visuelle og fonetiske ligheder, kan den derfor uden at tilsidesætte varemærkeforordningens
         artikel 8, stk. 1, litra b), fastslå, at graden af lighed mellem de omtvistede tegn ikke er tilstrækkelig stor til at antage,
         at den relevante kundekreds kan tro, at de pågældende varer hidrører fra den samme virksomhed, eller i givet fald fra økonomisk
         forbundne virksomheder (52).
      
      58.      Jeg kan ikke se nogen grund til at stille spørgsmålstegn ved denne retlige konstatering, som forekommer at være helt i overensstemmelse
         med Rettens fremgangsmåde i denne sag. Det er derfor min opfattelse, at det første appelanbringende skal forkastes.
      
       Det andet appelanbringende: fejlagtig anvendelse af varemærkeforordningens artikel 43, stk. 2 og 3
       Argumenter
      59.      Ponte Finanziaria har gjort gældende, at Retten med urette udelukkede selskabets andre nationale varemærker fra bedømmelsen, især ordmærke
         nr. 642 952 »THE BRIDGE« for varer i klasse 25. Referenceperioden, hvorunder der skulle dokumenteres reel brug, omfattede
         de fem år fra 1994 til 1999. Ponte Finanziaria fremlagde et katalog for efterårs- og vintersæsonen 1994/95 og annoncer med
         datoer i 1994 og 1995 – en form for bevis, der udtrykkeligt er forudsat i gennemførselsforordningens regel 22, stk. 2, med
         henblik på varemærkeforordningens artikel 43, stk. 2 – hvorved der uomtvisteligt var fastslået brug under i hvert fald en
         del af denne periode, sammen med nyere regnskabsdokumenter, som godtgør, at selskabet fortsat var aktivt i lædervaresektoren
         (herunder fodtøj og bælter i klasse 25). 
      
      60.      Retten begik derfor en alvorlig retlig fejl og fejlfortolkede varemærkeforordningens artikel 43, stk. 2 og 3, ved at beslutte,
         at »appelkammeret med rette [fandt], at beviset for den reelle brug af det nævnte varemærke for de pågældende varer ikke var
         blevet ført«, fordi beviset ikke godtgjorde, at det pågældende varemærke »konstant var nærværende på det italienske marked
         for de varer, for hvilket det blev registreret, inden for de seneste fem år forud for offentliggørelsen af varemærkeansøgningen«
         (53). Bevis for brug på et hvilket som helst tidspunkt i denne periode er faktisk tilstrækkeligt (54).
      
      61.      Harmoniseringskontoret har gjort gældende, at det er et faktisk spørgsmål, om et bestemt bevis troværdigt kan dateres til
         en bestemt periode, og at Rettens konstateringer i denne henseende ikke kan drages i tvivl under en appelsag.
      
      62.      Harmoniseringskontoret er retligt set af den opfattelse, at det, da Retten henviste til bevis for, at et varemærke var »konstant
         nærværende« på markedet, ikke var en henvisning til vedvarende brug, således som Ponte Finanziaria synes at antage. Retten fandt faktisk blot, at et enkelt katalog fra 1994/95 var utilstrækkeligt
         bevis for, at der var den krævede konstante nærværelse på markedet og dermed reel og faktisk brug inden for femårsperioden.
      
      63.      F.M.G. Textiles har gjort gældende, at det pågældende meget begrænsede bevis, der udelukkende består af reklamemateriale uden bevis for salg,
         klart ikke er nok til at fastslå tilstrækkelig væsentlig brug af varemærket i den pågældende periode.
      
       Stillingtagen
      64.      Jeg er enig med Harmoniseringskontoret i, at dette appelanbringende må afvises, for så vidt som der hermed søges rejst tvivl
         om Rettens faktiske vurdering af tilstedeværelsen og identiteten af bevis, der kan dateres på troværdig vis, til brug for
         vurderingen af, om der er reel brug af det nationale ordmærke nr. 642 952 »THE BRIDGE« i de fem år forud for offentliggørelsen
         af EF-varemærkeansøgningen for »Bainbridge«. 
      
      65.      Det retlige spørgsmål, der er rejst her, er, om Retten lovligt kunne kræve mere konstant brug inden for femårsperioden end
         den, som dette bevis faktisk støttede.
      
      66.      I henhold til varemærkeforordningens artikel 43, stk. 2 og 3, skulle Ponte Finanziaria bevise, at der inden for perioden på
         fem år fra juni 1994 til juni 1999 er gjort reel brug af det ældre nationale varemærke i Italien i forbindelse med de varer
         eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret (55). Det daterbare bevis, der kunne antages til realitetsbehandling, og som selskabet fremlagde, omfattede et katalog for efterårs-og
         vintersæsonen 1994/95 og annoncer offentliggjort i 1995. Retten beskrev disse beviser som »meget begrænsede for så vidt angår
         1994 og helt mangle[nde] for årene 1996-1999« og fandt, at det ikke godtgjorde, at det pågældende varemærke havde været konstant
         nærværende på det italienske marked inden for den relevante periode.
      
      67.      Retspraksis om bedømmelsen af reel brug (56) er senest opregnet af Domstolen i Sunrider-dommen (57) på følgende måde. 
      
      68.      Der er reel brug, når varemærket er anvendt i overensstemmelse med varemærkets grundlæggende funktion, som er at garantere
         oprindelsen af de varer eller tjenesteydelser, som det er blevet registreret for, med henblik på at skabe eller bevare en
         afsætningsmulighed for disse varer og tjenesteydelser, bortset fra en rent symbolsk brug, der alene gøres med henblik på at
         bevare de til varemærket knyttede rettigheder. Bedømmelsen af, om brugen er reel, skal foretages på grundlag af samtlige faktiske
         omstændigheder, der kan godtgøre, at varemærket virkelig anvendes handelsmæssigt, navnlig de former for brug, der i den pågældende
         branche anses for begrundet i fastholdelse eller erhvervelse af markedsandele for de varer eller tjenesteydelser, som beskyttes
         af varemærket, disse varers eller tjenesteydelsers art, de særlige forhold på markedet samt omfanget og hyppigheden af brugen
         af varemærket. Spørgsmålet, om en brug er kvantitativt tilstrækkelig til at fastholde eller erhverve en sådan markedsandel
         afhænger således af flere forhold og af en vurdering af hvert enkelt tilfælde. Varernes eller tjenesteydelsernes egenskaber,
         hyppigheden eller regelmæssigheden af brugen af varemærket, hvorvidt varemærket anvendes til at markedsføre samtlige identiske
         varer eller tjenesteydelser fra varemærkeindehaverens virksomhed eller udelukkende enkelte af disse, samt de beviser, som
         varemærkeindehaveren er i stand til at fremlægge vedrørende brug af varemærket, er blandt de faktorer, der kan tages i betragtning.
         Det er ikke på forhånd muligt abstrakt at afgøre, hvilken kvantitativ tærskel der skal anvendes for at afgøre, om brugen er
         reel. En »bagatelregel«, der ikke giver Harmoniseringskontoret eller Retten mulighed for at vurdere samtlige omstændigheder
         i sagen, kan ikke fastsættes. Selv brug af varemærket i meget begrænset omfang kan være tilstrækkelig til at fastslå reel
         brug, såfremt det virkelig anvendes handelsmæssigt.
      
      69.      Jeg bemærker især ved denne opregning af retsgrundlaget, for det første at reel brug omfatter mere end blot symbolsk brug,
         men der kan ikke være en forudbestemt regel for omfanget af den krævede brug, og for det andet at bedømmelsen er en faktisk
         bedømmelse, som foretages konkret af henholdsvis Harmoniseringskontoret eller Retten i lyset af en lang række relevante faktorer
         (58).
      
      70.      Set i dette lys mener jeg ikke, at Retten kan kritiseres for at have anvendt en standard for konstant nærværelse på det italienske
         marked under den relevante femårsperiode. Retten pålagde ikke, som Harmoniseringskontoret har understreget, en betingelse
         om uafbrudt brug, men fulgte snarere ånden i dens tidligere praksis (59), hvorefter der ikke er tale om reel brug, hvis varemærket ikke er objektivt nærværende på markedet i en form, der er effektiv,
         tidsmæssig konstant og stabil inden for tegnets udformning, og mærket derfor ikke opfattes af forbrugerne som en angivelse
         af de pågældende varer eller tjenesteydelsers oprindelse. En sådan fremgangsmåde forekommer mig på ingen måde i uoverensstemmelse
         med ordlyden af eller ånden i disse bestemmelser i varemærkeforordningen, som opstiller en betingelse om reel brug i fem år, eller med Rettens praksis om fortolkning heraf. 
      
      71.      Når dette er tilfældet, forekommer det mig, at den faktiske konklusion, som Retten drog af det tilgængelige bevis, fuldt ud
         er omfattet af den konkrete bedømmelse, som den skal foretage, og på ingen måde modsiges af dette bevis. Det er derfor min
         opfattelse, at det andet appelanbringende ikke kan tages til følge.
      
       Det tredje appelanbringende: fejlagtig anvendelse af varemærkeforordningens artikel 15, stk. 2, litra a) 
       Argumenter
      72.      Ponte Finanziaria har endvidere gjort gældende, at det samme bevis burde have været tilstrækkeligt til at fastslå, at der var gjort brug af
         figurmærke nr. 370 836 »Bridge« også for så vidt angik varer i klasse 25 (60), idet formen herpå kun ved enkeltheder adskiller sig fra formen på ordmærke nr. 642 952 »THE BRIDGE« og dermed er omfattet
         af varemærkeforordningens artikel 15, stk. 2, litra a) (»en form, der kun ved enkeltheder, som ikke forandrer mærkets særpræg,
         afviger fra den form, hvori det er registreret«). Retten anvendte denne bestemmelse forkert ved at begrænse dens rækkevidde
         til »situationer, hvor det tegn, som indehaveren af et varemærke konkret har benyttet til at betegne de varer eller tjenesteydelser,
         for hvilke det er blevet registreret, udgør den form, hvorunder dette samme varemærke udnyttes erhvervsmæssigt«, med udelukkelse
         af brugen af et lignende varemærke, der er genstand for en særskilt registrering (61). Da bestemmelsens formål er, at en varemærkeindehaver ikke behøver at registrere alle mindre varianter af det varemærke,
         han bruger i handelen, skal den ikke fortolkes til skade for en virksomhed, der faktisk har registreret sådanne varianter.
         Det forhold, at varemærke nr. 370 836 »Bridge« var registreret særskilt i forhold til varemærke nr. 642 952 »THE BRIDGE«,
         burde derfor ikke have påvirket bedømmelsen af deres samlede brug som enkeltheder, der ikke ændrer på deres særpræg.
      
      73.      Harmoniseringskontoret har for det første gjort gældende, at appelanbringendet kun kan tages til følge, hvis brugen af »THE BRIDGE« er fastslået,
         hvilket ikke er tilfældet, for det andet, at tilføjelsen af den bestemte artikel »the« ændrer varemærkets særpræg, og for
         det tredje, at Rettens bedømmelse var en faktisk bedømmelse, som ikke kan anfægtes under appellen. 
      
      74.      F.M.G. Textiles er også fremkommet med de første to af disse argumenter. Hvad angår det andet argument har selskabet gjort gældende, at det
         blotte forhold, at Ponte Finanziaria registrerede de to varemærker særskilt, viser, at dette selskab ikke selv anså det ene
         for blot at være en ubetydelig variant af den anden, som kunne have været omfattet af den samme registrering.
      
       Stillingtagen
      75.      Det forekommer ikke at være omtvistet, at Ponte Finanziaria ikke for appelkammeret fremlagde bevis for brug af selve varemærke
         nr. 370 836 »Bridge«, idet selskabet blot gjorde gældende, at der var tale om en defensiv registrering i forhold til varemærke
         nr. 642 952 »THE BRIDGE« (62). I førsteinstansen og nu igen under appellen har selskabet imidlertid gjort gældende, at det bevis, der var fremlagt for
         brugen af det sidstnævnte varemærke, også burde have talt som bevis for brugen af det førstnævnte i henhold til varemærkeforordningens
         artikel 15, stk. 2, litra a), hvorefter »brug af EF-varemærket i en form, der kun ved enkeltheder, som ikke forandrer mærkets
         særpræg, afviger fra den form, hvori det er registreret«, også udgør brug med henblik på at udelukke fortabelse på grund af
         manglende brug.
      
      76.      Således som Harmoniseringskontoret og F.M.G. Textiles med rette har understreget, kan et sådant argument imidlertid under
         alle omstændigheder ikke tages til følge, medmindre der faktisk er tilstrækkeligt bevis for reel brug af varemærke nr. 642 952
         »THE BRIDGE«, hvilket ikke er tilfældet. Eftersom Retten fandt, at der ikke forelå et sådant bevis, og eftersom det er min
         opfattelse, at Rettens bedømmelse ikke kan drages i tvivl, er jeg uundgåeligt af den opfattelse, at dette appelanbringende
         også skal forkastes. 
      
      77.      Det faktiske spørgsmål om, hvorvidt forskellen mellem de to varemærker er så ubetydelig, at den ikke ændrer varemærkets særpræg,
         er – selv hvis det kunne drøftes under appellen – derfor irrelevant. Det er ligeledes unødvendigt at behandle spørgsmålet,
         om registrering af en variant som et varemærke i sig selv nødvendigvis udelukker denne variant fra anvendelsesområdet for
         varemærkeforordningens artikel 15, stk. 2, litra a).
      
      78.      Jeg vil blot tilføje, at – selv om det er uden betydning, da de to bestemmelsers ordlyd i alt væsentligt er den samme – det
         kan have været mere korrekt at henvise ikke til varemærkeforordningens artikel 15, stk. 2, litra a), men til varemærkedirektivets
         artikel 10, stk. 2, litra a), da de pågældende varemærker er nationale varemærker og ikke EF-varemærker.
      
       Det fjerde appelanbringende: fejlagtig anvendelse af varemærkeforordningens artikel 43, stk. 2 og 3 – defensive varemærker
            
       Argumenter
      79.      Ponte Finanziaria har for det første gjort gældende, at Retten gik ud over den tvist, den skulle behandle, da den fandt, at begrebet defensiv
         varemærkeregistrering ikke havde en plads i EF-varemærkeretten. Appelkammeret havde ikke denne opfattelse, men besluttede
         blot, at en registrering kun kunne være defensiv, hvis den var foretaget på samme tidspunkt som hovedregistreringen eller
         senere. Ponte Finanziaria anfægtede denne sidstnævnte opfattelse. Harmoniseringskontoret anførte først for Retten, at begrebet
         ikke havde en plads i EF-varemærkeretten. Argumentet burde derfor være blevet afvist og burde ikke have været behandlet. Retten
         burde snarere have undersøgt – hvilket den ikke gjorde – om de pågældende varemærker opfyldte betingelserne i den italienske
         lovgivning (63).
      
      80.      Ponte Finanziaria har subsidiært anført, at Harmoniseringskontorets indvending var ugrundet. Den italienske lovgivning kræver,
         at det defensive varemærke ligner hovedvaremærket meget, at de to er registreret for de samme varer eller tjenesteydelser,
         og at hovedvaremærket reelt bruges. Brugskravet i EF-varemærkeretten overholdes således. Begrebet defensiv registrering er
         faktisk en måde at lette bevisførelsen ved at opstille en formodning for risiko for forveksling, uden at dette strider mod
         kravene i varemærkedirektivet.
      
      81.      Figurmærke nr. 370 836 »Bridge« (sammen med figurmærke nr. 704 338, 606 709 og 593 651) opfylder alle betingelserne for en
         defensiv registrering i henhold til italiensk lovgivning og burde derfor have været taget i betragtning ved bedømmelsen. Varemærket
         lå visuelt meget tæt på det ansøgte figurmærke »Bainbridge«.
      
      82.      Harmoniseringskontoret har for det første gjort gældende, at argumentet om defensive varemærker under ingen omstændigheder kunne tages til følge,
         medmindre det var godtgjort, at der var gjort reel brug af hovedmærke nr. 642 952 »THE BRIDGE«.
      
      83.      For det andet har Harmoniseringskontoret bestridt, at Harmoniseringskontorets eget argument for Retten om, at begrebet defensive
         varemærker manglede i EF-varemærkeretten, skulle afvises. Spørgsmålet for appelkammeret var, om brugen af varemærket »THE
         BRIDGE« kunne være til hjælp for de andre varemærker, hvis det blev antaget, at de var »defensive« varemærker (64). Harmoniseringskontorets argument i førsteinstansen vedrørte dette spørgsmål. 
      
      84.      Harmoniseringskontoret har i det væsentlige gjort gældende, at Retten med rette fandt, at begrebet defensive varemærker ikke
         fandtes i EF-varemærkeretten, og at den gav en tilstrækkelig begrundelse for denne afgørelse ved at henvise til varemærkeforordningens
         artikel 15, stk. 1, og artikel 50, stk. 1, litra a). Harmoniseringskontoret har påpeget, at varemærkedirektivet indeholder
         identiske bestemmelser, men at italiensk ret har opretholdt det nationale begreb defensive varemærker, selv efter direktivets
         gennemførelse. Dette er ifølge Harmoniseringskontoret uforeneligt med fællesskabsretten. Det er helt korrekt i henhold til
         direktivets artikel 10, stk. 2, litra a), [der svarer til forordningens artikel 15, stk. 2, litra a)], at det i italiensk
         ret bestemmes, at brug af et varemærke kan omfatte brug i en form, der kun ved enkeltheder, som ikke forandrer mærkets særpræg,
         afviger fra den form, hvori det er registreret, men dette omfatter ikke begrebet defensiv registrering i den italienske varemærkelovgivning
         (65). Endelig er alle de forskellige varemærker, som Ponte Finanziaria har søgt at påberåbe sig som defensive registreringer,
         figurmærker, som efter deres art afviger væsentligt fra ordmærke nr. 642 952 »THE BRIDGE«.
      
      85.      F.M.G. Textiles har gjort gældende, at det blotte begreb defensiv registrering indebærer, at varemærket skal ansøges på samme tidspunkt eller
         senere end hovedvaremærket. Det er ikke muligt at udstrække beskyttelsen til et varemærke, der endnu ikke findes. Alle de
         varemærker, som Ponte Finanziaria har påstået skal have status som defensive, blev imidlertid registreret før varemærke nr. 642 952
         »THE BRIDGE«. Under alle omstændigheder kunne Retten med rette fastslå, at en hensyntagen til »defensive« registreringer ikke
         er forenelig med den beskyttelsesordning for EF-varemærker, som tilsigtes med varemærkeforordningen.
      
       Stillingtagen
      86.      Således som Harmoniseringskontoret har fremhævet, skal også dette appelanbringende under alle omstændigheder forkastes, ligesom
         det foregående anbringende, da der ikke er tilstrækkelig bevis for, at der er gjort reel brug af varemærke nr. 642 952 »THE
         BRIDGE«. Selv hvis det antages, at alle Ponte Finanziarias argumenter vedrørende eksistensen og arten af defensive varemærker
         var gyldige, kan hovedvaremærket ikke være til nytte, medmindre den reelle brug kan fastslås. Det kan imidlertid eventuelt
         være til hjælp for Domstolen, hvis jeg fremkommer med følgende bemærkninger vedrørende disse argumenters materielle indhold.
         
      
      87.      For det første kan Retten ikke være bundet af den retligt forkerte forudsætning, som appelkammeret støttede sin afgørelse
         på, så meget desto mere når denne forudsætning blot er stiltiende. Hvis begrebet defensive varemærkeregistreringer faktisk
         ikke har nogen plads i EF-varemærkeretten, vil Retten ikke blot ikke kunne kritiseres for at have støttet sin dom på dette
         forhold, men den havde faktisk pligt til at gøre dette. Spørgsmålet kan under appelsagen kun være, om Retten med rette kunne
         have den opfattelse af retstilstanden.
      
      88.      For det andet reguleres spørgsmålet om bevis for begrundelsen for en indsigelse mod en EF-varemærkeansøgning af de relevante
         bestemmelser i EF-varemærkeforordningen og ikke af bestemmelser i national ret, som indeholder en tillægsbestemmelse til reglen
         om, at et nationalt varemærke kan fortabes, hvis der ikke er gjort reel brug heraf i en periode på fem år. 
      
      89.      For det tredje er der intet i varemærkeforordningen, og der er navnlig intet i artikel 43, stk. 2 og 3, som udtrykkeligt eller
         stiltiende opstiller en regel, et princip eller et begreb om defensiv varemærkeregistrering af den slags, der er fastlagt
         i italiensk ret (66).
      
      90.      Når dette er tilfældet, er det helt åbenbart for mig, at Ponte Finanziaria ikke med det fjerde appelanbringende har identificeret
         nogen retlig fejl i Rettens dom. 
      
       Det femte appelanbringende: fejlagtig anvendelse af varemærkeforordningens artikel 8, stk. 1, litra b) – varemærkeserie
       Argumenter
      91.      Ponte Finanziaria har godtaget Rettens redegørelse for den måde, hvorpå det forhold, at et varemærke er en del af en serie, kan være af betydning
         for bedømmelsen af risikoen for forveksling. Selskabet er imidlertid uenigt i de to betingelser, som Retten anvendte, og den
         måde, hvorpå den anvendte dem, navnlig hvad angår betingelsen om, at der faktisk skal gøres brug af et antal varemærker, som
         er tilstrækkeligt til, at de kan anses for at udgøre en serie (67).
      
      92.      Efter Ponte Finanziarias opfattelse skal der, når en varemærkeindehaver har planlagt og haft ulejlighed med at registrere
         en varemærkeserie, tages hensyn til denne serie ved bedømmelsen af risikoen for forveksling, selv om alle varemærkerne endnu
         ikke eller ikke for nærværende bruges aktivt. Ponte Finanziaria har forestillet sig et eksempel med en varemærkefamilie med
         en fælles bestanddel, som er registreret af én person, men som ikke umiddelbart bruges, og et andet varemærke, som indeholder
         denne fælles bestanddel, og som registreres af en anden person inden for de efterfølgende fem år, fordi det anses for ikke
         at ligne hvert af disse varemærker i sig selv tilstrækkeligt til at kunne indebære en risiko for forveksling (selv om en sådan
         risiko ville foreligge, hvis der blev taget hensyn til hele familien af ældre varemærker). Hvis alle varemærkerne derefter
         tages i brug på markedet inden for femårsperioden, vil der faktisk være en stor risiko for forveksling, hvilket er i strid
         med lovgivningens formål. Ifølge Ponte Finanziaria ville dette imidlertid være resultatet af Rettens fremgangsmåde.
      
      93.      Harmoniseringskontoret har gjort gældende, at den retlige relevans af en varemærkefamilie eller varemærkeserie ikke er udtrykkeligt fastlagt i selve
         varemærkeforordningen som en specifik beskyttelse af erhvervsdrivende, der har planlagt og registreret en sådan serie, men
         Retten har udledt en sådan beskyttelse af anerkendelsen af, at risikoen for forveksling mellem to varemærker, som deler en
         bestemt bestanddel, men som adskiller sig fra hinanden på andre punkter, kan være større, hvis den pågældende bestanddel for
         et af disse varemærker deles med en serie af andre varemærker, der er registreret af den samme indehaver, og faktisk var nærværende
         på markedet. Det var i denne sammenhæng helt korrekt, at Retten udtalte, at det ansøgte varemærke skal fremvise træk, der
         kan sætte det i forbindelse med serien. Denne betingelse forekommer ikke at være opfyldt mellem varemærket »Bainbridge« og
         Ponte Finanziarias registrerede varemærker. Endelig ville sidstnævntes argument, hvis det blev taget til følge, lade bedømmelsen
         af risikoen for forveksling afhængige af den blotte hensigt hos indehaveren af en varemærkeserie, som er registreret, men endnu ikke taget i brug. 
      
      94.      F.M.G. Textiles har tilsvarende gjort gældende, at mens risikoen for forveksling skal bedømmes abstrakt i forhold til ethvert individuelt
         varemærke, som har været registreret i mindre end fem år, selv om det endnu ikke er blevet brugt, og dermed ikke kan fortabes
         på grund af manglende brug, skal enhver udvidet beskyttelse til en varemærkeserie i henhold til en forøget risiko for forveksling,
         som skyldes deres fælles bestanddel, betinges af den reelle brug af de varemærker, der udgør serien. Spørgsmålet om fortabelse
         er et helt andet end spørgsmålet om udvidet beskyttelse for varemærker i en serie – hvilket begreb endvidere ikke findes i
         lovgivningen, men er resultatet af Rettens fortolkning.
      
       Stillingtagen
      95.      Spørgsmålet her er, om Retten med rette fandt, at der kun kunne tages hensyn til en varemærkefamilie eller varemærkeserie
         som en mulig forøgelse af risikoen for forveksling mellem familien eller serien og et ansøgt varemærke, som indeholdt en fælles
         bestanddel med familien eller serien, hvis disse sidstnævnte var i reel brug på markedet – mens risikoen for forveksling med
         et individuelt varemærke, der endnu ikke er taget i brug på markedet, kan bedømmes abstrakt. 
      
      96.      Begrebet og betydningen af eksistensen af en varemærkefamilie er endnu ikke blevet behandlet i dybden af Fællesskabets retsinstanser,
         ud over i den foreliggende sag (68), men varemærkeadvokater rundt om i verden er bekendt hermed (69).
      
      97.      I Det Forenede Kongerige – for blot at tage et eksempel – har det længe været godtaget, at en indvending på grundlag af en
         varemærkefamilie eller varemærkeserie skal støttes på brugen af disse varemærker, fordi det er underforstået, at erhvervsdrivende
         og offentligheden har fået et sådant kendskab til den fælles bestanddel eller kendetegn ved serien, at de, når de møder et
         andet varemærke med det samme kendetegn, omgående vil forbinde det med den varemærkeserie, som de allerede er bekendt med.
         Selv om retspraksis går tilbage til 1947, anvendes den fortsat i dag i sammenhæng med Trade Marks Act 1994, som gennemfører
         varemærkedirektivet (70).
      
      98.      Harmoniseringskontoret anvender den samme fremgangsmåde. Bl.a. er følgende fastsat i indsigelsesvejledningen (71):
      
      »En formodning om, at offentligheden kender en varemærkefamilie, kræver, at de pågældende varemærkers fælles bestanddel i
         kraft af brug har fået det fornødne særpræg til over for offentligheden at tjene som hovedindikatoren for en produktserie.
      
      For at give Kontoret mulighed for at anerkende, at de forskellige varemærker, som indsigeren har påberåbt sig, faktisk udgør
         en sådan varemærkefamilie, skal indsigeren ikke blot godtgøre, at han er indehaver af varemærkerne, men også at den berørte
         offentlighed anerkender den fælles bestanddel ved disse varemærker som hidrørende fra en enkelt virksomhed. En sådan »anerkendelse«
         fra offentligheden kan kun udledes gennem fremlæggelse af bevis for brug af varemærkefamilien.«
      
      99.      En sådan praksis kan naturligvis ikke være bindende for Domstolen. Logikken er imidlertid overbevisende og bør efter min opfattelse
         følges.
      
      100. Der er ingen bestemmelse om registrering af en varemærkefamilie som sådan – f.eks. alle varemærker, der indeholder bestanddelen
         »bridge« for varer i klasse 18 og 25. Der kan kun registreres individuelle varemærker, og det er de individuelle varemærker,
         der beskyttes, men kun i fem år, medmindre der gøres reel brug heraf. Dette er grunden til, at når en ny varemærkeansøgning
         modtages, så kan risikoen for forveksling med et ældre varemærke, der har været registreret i mindre end fem år, men endnu
         ikke er taget i brug, bedømmes abstrakt ved at stille spørgsmålet: »Hvad vil gennemsnitsforbrugerens opfattelse være, hvis
         han står over for de to varemærker?«.
      
      101. Situationen er en anden med en varemærkeserie, som har en fælles »signatur«. Serien i sig selv er ikke registreret som sådan
         og kan derfor ikke være beskyttet som sådan. En sådan varemærkeserie kan imidlertid sagtens, hvis den bruges tilstrækkeligt
         meget, påvirke gennemsnitsforbrugerens opfattelse i det omfang, han sandsynligvis vil forbinde ethvert varemærke, der indeholder
         den fælles bestanddel, med varemærkerne i serien (forudsat at de omhandler lignende varer eller tjenesteydelser) og dermed
         antage, at de pågældende forskellige varer har samme oprindelse. Derimod kan en forbruger ikke forventes at opdage en fælles
         bestanddel i en varemærkeserie, der aldrig er blevet brugt på markedet, eller at forbinde et andet varemærke, der indeholder
         den samme bestanddel, med denne serie. 
      
      102. Risikoen for forveksling i den i varemærkeforordningens artikel 8, stk. 1, litra b), omhandlede forstand kan derfor bedømmes
         under hensyn til en familie af lignende varemærker, men kun hvis det kan fastslås, at der er gjort reel brug af et tilstrækkeligt
         antal varemærker til, at gennemsnitsforbrugeren kan opfatte dem som en serie.
      
      103. Det er derfor min opfattelse, at det femte appelanbringende og dermed hele appellen skal forkastes.
      
       Sagens omkostninger
      104. Det bestemmes i artikel 122, stk. 1, i Domstolens procesreglement, at såfremt der ikke gives appellanten medhold, træffer
         Domstolen afgørelse om sagens omkostninger. I henhold til procesreglementets artikel 69, stk. 2, pålægges det den tabende
         part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom. I henhold til artikel 69, stk. 4, kan Domstolen træffe
         afgørelse om, at en intervenient bærer sine egne omkostninger. I medfør af procesreglementets artikel 118 finder bl.a. bestemmelserne
         i artikel 69 anvendelse i appelsager.
      
      105. Både Harmoniseringskontoret og F.M.G. Textiles har i appelsagen nedlagt påstand om, at appellanten tilpligtes at betale sagens
         omkostninger. 
      
      106. Da appellen skal forkastes, er det min opfattelse, at Ponte Finanziaria skal pålægges at betale sagens omkostninger, herunder
         omkostningerne afholdt af F.M.G. Textiles, hvis EF-varemærkeansøgning er blevet forsinket, og hvis adfærd under disse retsforhandlinger
         på ingen måde har begrundet, at selskabet skal bære sine egne omkostninger.
      
      107. Der opstår imidlertid et usædvanligt spørgsmål, idet F.M.G. Textiles har nedlagt påstand om, at appellanten tilpligtes at
         betale omkostninger, »der er afholdt under disse retsforhandlinger og i førsteinstansen«.
      
      108. I førsteinstansen nedlagde både Harmoniseringskontoret og Marine Enterprise Projects (F.M.G. Textiles’ forgænger under disse
         retsforhandlinger og intervenient i førsteinstansen) påstand om, at appellanten tilpligtes at betale sagens omkostninger.
         Den relevante ordlyd af artikel 87, stk. 2 og 4, i Rettens procesreglement er identisk med artikel 69, stk. 2 og 4, i Domstolens
         procesreglement. Retten udtalte i den appellerede doms præmis 132: »Da sagsøgeren har tabt sagen, bør det pålægges sagsøgeren
         at betale sagens omkostninger i overensstemmelse med Harmoniseringskontorets påstand herom.« Retten pålagde i domskonklusionens
         punkt 2 Ponte Finanziaria »at betale […] sagens omkostninger«. Intervenientens omkostninger er ikke nævnt.
      
      109. Det er således ikke klart, om Ponte Finanziaria faktisk blev pålagt at betale intervenientens omkostninger i den appellerede
         dom. Intervenienten har ikke udtrykkeligt rejst dette spørgsmål, men har nedlagt påstand om, at Domstolen tilkender selskabet
         omkostninger i forbindelse med sagen for Retten.
      
      110. I lyset af Rettens dom og min opfattelse af, at Ponte Finanziaria ikke skal have medhold i appelsagen, forekommer det mig
         rimeligt, at Ponte Finanziaria skal pålægges at betale intervenientens omkostninger i forbindelse med sagen for Retten. 
      
      111. Når alle appelanbringenderne (og anbringenderne i en kontraappel) ikke kan tages til følge, forekommer der imidlertid ikke
         at være mulighed for, at Domstolen kan ændre Rettens afgørelse om sagens omkostninger. I henhold til artikel 58, stk. 2, i
         Domstolens statut kan en appel faktisk ikke iværksættes alene til prøvelse af omkostningsbeløbet eller den part, der er pålagt
         at betale omkostningerne. Domstolen har i en appelsag også udtalt, at den ikke er bemyndiget til at fastsætte omkostninger
         afholdt i forbindelse med sagen for Retten (72).
      
      112. Den vej, der om nødvendigt skal følges, forekommer mig at være, at F.M.G. Textiles i henhold til procesreglementets artikel
         129 fremsætter begæring til Retten om at fortolke dommen. En tilsvarende situation hvad angår en appelleret dom, hvori det
         ikke udtrykkeligt blev fastsat, at fastsættelsen af omkostninger omfattede intervenientens omkostninger, er tidligere blevet
         behandlet på denne måde af Domstolen (73). Der er ikke fastlagt nogen tidsfrist for en sådan begæring (74).
      
       Forslag til afgørelse
      113. På baggrund af ovenstående betragtninger er det min opfattelse, at Domstolen bør:
      
      –      forkaste appellen
      –      pålægge appellanten at betale Harmoniseringskontorets og F.M.G. Textiles’ omkostninger under appelsagen.
      1 –	Originalsprog: engelsk.
      
      2 –	Til prøvelse af Rettens dom af 23.2.2006, sag T-194/03, Il Ponte Finanziaria mod KHIM, Sml. II, s. 445.
      
      3 –	Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20.12.1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1).
      
      4 –	Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95 af 13.12.1995 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 40/94
         om EF-varemærker (EFT L 303, s. 1) (herefter »gennemførelsesforordningen«).
      
      5 –	Ordlyden er siden blevet erstattet af Kommissionens forordning (EF) nr. 1041/2005 af 29.6.2005 om ændring af forordning
         (EF) nr. 2868/95 (EUT L 172, s. 4).
      
      6 –	Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21.12.1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT
         1989 L 40, s. 1).
      
      7 –	Decreto legislativo del 04/12/1992 n. 480, attuazione della direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988,
         recante ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa, Supplemento ordinario n. 130
         alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – del 16/12/1992 n. 295.
      
      8 –	Regio Decreto del 21/06/1942, n. 929, Testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati, Gazzetta Ufficiale
         del 29 agosto 1942, n. 203. Ordlyden af artikel 42 indgår nu i artikel 24 i Codice della proprietà industriale, gennemført
         ved Decreto legislativo del 10/02/2005 n. 30, Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 2005, n. 52, S.O.
      
      9 –	Nice-arrangementet af 15.6.1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering
         af varemærker, som revideret og ændret.
      
      10 –	Punkt 17 ovenfor.
      
      11 –	Punkt 12 og 13 i den anfægtede afgørelse.
      
      12 –	Punkt 18 ovenfor.
      
      13 –	Punkt 14 i den anfægtede afgørelse.
      
      14 –	Punkt 19 ovenfor.
      
      15 –	Punkt 16 ff. i den anfægtede afgørelse.
      
      16 –	Punkt 25 i den anfægtede afgørelse.
      
      17 –	Jf. den appellerede doms præmis 17 og 27-29.
      
      18 –	Jf. den appellerede doms præmis 18 og 30-39.
      
      19 –	Jf. punkt 18 ovenfor.
      
      20 –	Dom af 12.12.2002, sag T-39/01, Kabushiki Kaisha Fernandes mod KHIM, Sml. II, s. 5233, præmis 36, og af 9.7.2003, sag T-156/01,
         Laboratorios RTB mod KHIM, Sml. II, s. 2789, præmis 35.
      
      21 –	Den appellerede doms præmis 19 og 40-47.
      
      22 –	Den første gruppe, jeg har opregnet i punkt 17 ovenfor.
      
      23 –	Jf. punkt 14 ovenfor.
      
      24 –	Jf. punkt 14 ovenfor.
      
      25 –	Den appellerede doms præmis 20 og 48-51.
      
      26 –	For henholdsvis klasse 25 og 18, jf. punkt 18 og 19 ovenfor.
      
      27 –	For beklædningsgenstande i klasse 25, jf. punkt 17 ovenfor.
      
      28 –	Jf. punkt 6 ovenfor.
      
      29 –	Den appellerede doms præmis 54-56.
      
      30 –	Dom af 29.9.1998, sag C-39/97, Sml. I, s. 5507, præmis 18.
      
      31 –	Den appellerede doms præmis 57.
      
      32 –	Dom af 11.11.1997, sag C‑251/95, SABEL, Sml. I, s. 6191.
      
      33 –	Den appellerede doms præmis 58-65.
      
      34 –	Dom af 9.7.2003, sag T‑162/01, Laboratorios RTB mod KHIM, Sml. II, s. 2821, præmis 31-33 og den deri nævnte retspraksis.
      
      35 –	Den appellerede doms præmis 75-89.
      
      36 –	Den appellerede doms præmis 90-117.
      
      37 –	Den appellerede doms præmis 118-124.
      
      38 –	Den appellerede doms præmis 125-127.
      
      39 –	Den appellerede doms præmis 128.
      
      40 –	Dom af 22.6.1999, sag C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Sml. I, s. 3819, af 23.10.2002, sag T-104/01, Oberhauser mod KHIM,
         Sml. II, s. 4359, af 15.1.2003, sag T-99/01, Mystery Drinks mod KHIM, Sml. II, s. 43, af 3.3.2004, sag T-355/02, Mülhens mod
         KHIM, Sml. II, s. 791, og af 31.3.2004, sag T-20/02, Interquell mod KHIM, Sml. II, s. 1001.
      
      41 –	Lloyd Schuhfabrik Meyer-dommen, nævnt i fodnote 40 ovenfor, SABEL-dommen, nævnt i fodnote 32 ovenfor, og Canon-dommen,
         nævnt i fodnote 30 ovenfor. 
      
      42 –	Den appellerede doms præmis 116.
      
      43 –	Den appellerede dom, henholdsvis præmis 106 og 115.
      
      44 –	Dom af 23.3.2006, sag C-206/04 P, Sml. I, s. 2717, jf. navnlig præmis 15-24 og 32-37.
      
      45 –	Denne appellerede doms præmis 12 og 20. 
      
      46 –	Præmis 18, hvori der henvises til SABEL-dommen, nævnt i fodnote 32 ovenfor, præmis 22, og dom af 22.6.2000, sag C-425/98,
         Marca Mode, Sml. I, s. 4861, præmis 40.
      
      47 –	Præmis 19, hvori der henvises til SABEL-dommen, præmis 23, og Lloyd Schuhfabrik Meyer-dommen, nævnt i fodnote 40 ovenfor,
         præmis 25.
      
      48 –	Præmis 21, hvori der henvises til Lloyd Schuhfabrik Meyer-dommen, præmis 28.
      
      49 –	Præmis 21.
      
      50 –	Præmis 22.
      
      51 –	Præmis 35, hvori der henvises til dom af 12.1.2006, sag C‑361/04 P, Ruiz-Picasso mod KHIM, Sml. I, s. 643, præmis 20.
      
      52 –	Præmis 36.
      
      53 –	Den appellerede doms præmis 35-37.
      
      54 –	Ponte Finanziaria har citeret Harmoniseringskontorets indsigelsesvejledning (Kapitel 6, afsnit 9.1): »Brugen skal ikke
         nødvendigvis foreligge i hele perioden på fem år, men snarere inden for de fem år. Bestemmelserne om brugskravet kræver ikke
         konstant brug.« Selskabet har også henvist til Rettens og Domstolens domme af 8.7.2004, sag T-203/02, Sunrider mod KHIM, Sml.
         II, s. 2811, og af 11.5.2006, sag C-416/04 P, Sunrider mod KHIM, Sml. I, s. 4237, hvori 14 fakturaer og ordrer, der kun dækkede
         en periode på et år, blev godtaget som bevis for reel brug.
      
      55 –	Eller at der forelå rimelig grund til, at brug ikke havde fundet sted, men dette alternativ har Ponte Finanziaria ikke
         gjort gældende.
      
      56 –	På dansk »reel brug«, på nederlandsk »normaal gebruik«, på fransk »usage sérieux«, på tysk »ernsthaft benutzt«, på italiensk
         »uso effettivo«, på portugisisk »utilizado seriamente« og på spansk »uso efectivo«. 
      
      57 –	Sag C-416/04 P, nævnt i fodnote 54 ovenfor, navnlig præmis 70-72.
      
      58 –	Fremgangsmåden forekommer at være meget ens i medlemsstaterne. Jf. What constitutes use of a registered trademark in the European Union (including New Member States), International Trademark Association, 2004, tilgængelig på http://www.inta.org/downloads/tap_tmuseEU2004.pdf
      
      59 –	Nævnt i fodnote 20 ovenfor.
      
      60 –	Selv om jeg bemærker, at det kun var registreret for »beklædningsgenstande« i klasse 25 og ikke for fodtøj eller hovedbeklædning,
         som det var tilfældet for varemærke nr. 642 952 »THE BRIDGE«.
      
      61 –	Den appellerede doms præmis 50. 
      
      62 –	Jf. punkt 4, 7, 12 og 13 i den anfægtede beslutning.
      
      63 –	Jf. punkt 14 ovenfor.
      
      64 –	Punkt 13 i den anfægtede beslutning.
      
      65 –	Jf. punkt 13 og 14 ovenfor.
      
      66 –	Der er heller intet i varemærkedirektivet, hvoraf der kan udledes en sådan regel, et sådant princip eller begreb. Spørgsmålet
         om de italienske bestemmelsers forenelighed med varemærkedirektivet falder imidlertid uden for rammerne for denne appelsag.
      
      67 –	Jf. punkt 42-44 ovenfor.
      
      68 –	Retten har berørt spørgsmålet i dom af 27.10.2005, sag T-336/03, Les Éditions Albert René mod KHIM, Sml. II, s. 4667, præmis
         85, og af 21.2.2006, sag T-214/04, Royal County of Berkshire Polo Club mod KHIM, Sml. II, s. 239, præmis 44.
      
      69 –	Det er ikke en overraskelse, at en betydelig del af de nyere sager omhandler virksomheden McDonald’s.
      
      70 –	Koller Beck [1947] 64 RPC 76; for et nyere eksempel, som citerer denne praksis, jf. afgørelse O-190-03 fra United Kingdom Patent Office,
         Ease-e:finance, 2.7.2003, navnlig punkt 53-56, som er til rådighed på http://www.ukpats.org.uk/tm/t-decisionmaking/t-challenge/t-challenge-decision-results/t-challenge-decision-results-bl?BL_Number=O/190/03
      
      71 –	http://oami.europa.eu/en/mark/marque/pdf/guidelines-oppo-fv.pdf. Jf. navnlig del 2, kapitel 2, afsnit D.I.9.2.
      
      72 –	Kendelse af 17.11.2005 (ikke offentliggjort) i sag C-3/03 P-DEP, Matratzen Concord mod KHIM.
      73 –	Dom af 19.1.1999, sag C-245/95 P-INT, NSK m.fl. mod Kommissionen, Sml. I, s. 1.
      
      74 –	Jf. dom af 19.7.1955, sag 5/55, Assider mod Den Høje Myndighed, Sml. 1954-1964, s. 17.