CELEX: 62017CC0044
Language: sk
Date: 2018-02-22
Title: Návrhy prednesené 22. februára 2018 – generálny advokát H. Saugmandsgaard Øe.#Scotch Whisky Association, The Registered Office, proti Michaelovi Klotzovi.#Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Hamburg.#Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Ochrana zemepisných označení alkoholických nápojov – Nariadenie (ES) č. 110/2008 – Článok 16 písm. a) až c) – Príloha III – Registrované zemepisné označenie ‚Scotch Whisky‘ – Whisky vyrobená v Nemecku a uvádzaná na trh pod názvom ‚Glen Buchenbach‘.#Vec C-44/17.

NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKÁTA
      HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE
      prednesené 22. februára 2018 (
            1
         )
      
         Vec C‑44/17
      
      The Scotch Whisky Association, The Registered Office,
      proti
      Michaelovi Klotzovi
      
         [návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Hamburg (Krajinský súd Hamburg, Nemecko)]
      
      „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Aproximácia právnych predpisov – Ochrana zemepisných označení liehovín – Nariadenie (ES) č. 110/2008 – Článok 16 písm. a), b) a c) – Príloha III – Registrované zemepisné označenie ‚Scotch Whisky‘ – Whisky vyrábaná v Nemecku a predávaná pod názvom ‚Glen Buchenbach‘ – Pojem ‚nepriame použitie‘ registrovaného zemepisného označenia – Pojem ‚pripodobenie‘ takému označeniu – Pojem ‚nepravé alebo zavádzajúce označenie‘ – Nevyhnutnosť totožnosti s označením, zvukovej a/alebo vizuálnej podobnosti s označením alebo akejkoľvek myšlienkovej asociácie u cieľových skupín spotrebiteľov – Prípadné zohľadnenie kontextu, do ktorého patrí sporné označenie“
      
         I. Úvod
      
      
               1.
            
            
               Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Hamburg (Krajinský súd Hamburg, Nemecko) sa týka výkladu článku 16 nariadenia (ES) č. 110/2008 Európskeho parlamentu a Rady z 15. januára 2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 1576/89 (
                     2
                  ). Tento článok 16 chráni všetky zemepisné označenia (
                     3
                  ), ktoré sú zapísané v prílohe III nariadenia č. 110/2008 proti praktikám, ktoré môžu zavádzať spotrebiteľov, pokiaľ ide o pôvod takýchto výrobkov.
            
         
               2.
            
            
               Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi organizáciou pôsobiacou v Spojenom kráľovstve, ktorej cieľom je presadzovať záujmy priemyslu škótskej whisky a nemeckým predajcom, ktorého predmetom je žaloba o ukončenie predaja whisky vyrábanej v Nemecku a nazvanej „Glen Buchenbach“ uvedeným nemeckým predajcom. Žalobkyňa vo veci samej tvrdí, že používanie pojmu „Glen“ poškodzuje registrované zemepisné označenie „Scotch Whisky“ tým, že predstavuje zároveň nepriame komerčné použitie a pripodobenie uvedenému registrovanému zemepisnému označeniu, rovnako ako aj nepravé alebo zavádzajúce označenie, ktoré sú zakázané podľa článku 16 písm. a), b) a c) nariadenia č. 110/2008.
            
         
               3.
            
            
               Vnútroštátny súd Súdny dvor predovšetkým žiada, aby uviedol, či pojem „nepriam[e]… použit[ie]“ v zmysle článku 16 písm. a) tohto nariadenia predpokladá použitie chráneného zemepisného označenia v rovnakej forme a/alebo vo zvukovo a vizuálne podobnej forme, alebo či stačí, aby sporný pojem vyvolával u cieľových skupín spotrebiteľov akúkoľvek myšlienkovú asociáciu s uvedeným označením. Okrem toho sa pýta, či v prípade, že stačí jednoduchá myšlienková asociácia, treba pri uplatňovaní tohto ustanovenia zohľadniť kontext pojmu používaného na označenie dotknutého výrobku a najmä skutočnosť, že skutočný pôvod tohto výrobku je tiež uvedený na etikete.
            
         
               4.
            
            
               Následne sa tento súd pýta Súdneho dvora na to, či z pojmu „pripodoben[ie]“ uvedeného v článku 16 písm. b) uvedeného nariadenia vyplýva, že existuje zvuková a/alebo vizuálna príbuznosť medzi chráneným zemepisným označením a predmetným pojmom, alebo či stačí, aby predmetný pojem vyvolával u cieľových skupín verejnosti akúkoľvek myšlienkovú asociáciu s uvedeným označením. Rovnako sa pýta, či by v prípade, že taká asociácia je dostatočná, mal byť na účely uplatnenia uvedeného ustanovenia zohľadnený kontext, v ktorom je tento pojem používaný.
            
         
               5.
            
            
               Napokon sa pýta, či zisťovanie existencie „ďalš[ieho] neprav[ého] alebo zavádzajúc[eho] označen[ia]“ v zmysle článku 16 písm. c) toho istého nariadenia vyžaduje tiež zohľadnenie kontextu sporného pojmu.
            
         
               6.
            
            
               Prejednávaná vec sa líši od vecí, v ktorých Súdny dvor už vyložil ustanovenia článku 16 nariadenia č. 110/2008 (
                     4
                  ) tou osobitosťou, že jej predmetom je nebývalá situácia, keď – ako to ukazujú tu položené otázky – sporné označenie nevykazuje žiadnu podobnosť, ani zvukovú ani vizuálnu, s chráneným zemepisným označením, ale by údajne mohlo viesť spotrebiteľov k tomu, aby si s chráneným zemepisným označením vytvorili nenáležitú spojitosť. Navyše sa od Súdneho dvora nepriamo požaduje spresnenie spôsobu, akým sú štruktúrované pravidlá uvedené v písmenách a) až c) článku 16 pri rôznych tam uvedených predpokladoch.
            
         
         II. Právny rámec
      
      
               7.
            
            
               Nariadenie č. 110/2008 stanovuje v článku 16, nazvanom „Ochrana zemepisných označení“, že „zemepisné označenia zapísané do prílohy III sú chránené pred:
               
                        a)
                     
                     
                        každým priamym alebo nepriamym komerčným použitím, ak ide o produkty, ktoré nie sú zahrnuté do registrácie, ak sú tieto produkty porovnateľné s liehovinou registrovanou pod zemepisným označením alebo ak toto použitie využíva povesť registrovaného zemepisného označenia;
                     
                  
                        b)
                     
                     
                        každým zneužitím, imitáciou alebo pripodobením, hoci je uvedený skutočný pôvod produktu alebo je použité zemepisné označenie v preklade, alebo sprevádzané výrazmi, ako napríklad ‚ako‘, ‚typ‘, ‚štýl‘, ‚výrobok‘, ‚príchuť‘, alebo iným podobným výrazom;
                     
                  
                        c)
                     
                     
                        každým ďalším nepravým alebo zavádzajúcim označením, ak ide o provenienciu, pôvod, povahu alebo základné vlastnosti v oblasti popisu, prezentácie a označovania produktu, pri ktorom existuje pravdepodobnosť, že bude vyjadrovať falošný dojem týkajúci sa jeho pôvodu;
                     
                  
                        d)
                     
                     
                        každým ďalším postupom, pri ktorom existuje pravdepodobnosť, že bude zavádzať spotrebiteľa, pokiaľ ide o skutočný pôvod výrobku.“
                     
                  
         
               8.
            
            
               Príloha III nariadenia č. 110/2008, nazvaná „Zemepisné označenia“, uvádza, že „Scotch Whisky“ bola zapísaná ako zemepisné označenie patriace do kategórie výrobkov č. 2, konkrétne do kategórie výrobkov „Whisky/Whiskey“, ktorých krajinou pôvodu je „Spojené kráľovstvo (Škótsko)“.
            
         
         III. Spor vo veci samej, prejudiciálne otázky a konanie pred Súdnym dvorom
      
      
               9.
            
            
               The Scotch Whisky Association, The Registered Office (ďalej len „TSWA“), je organizáciou založenou podľa škótskeho práva, ktorá má najmä za cieľ zabezpečiť ochranu obchodu so škótskou whisky tak v Škótsku, ako aj v zahraničí.
            
         
               10.
            
            
               Michael Klotz predáva cez webovú stránku whisky nazvanú „Glen Buchenbach“, ktorá je vyrábaná liehovarom Waldhorn, nachádzajúcim sa v Berglene, v údolí Buchenbach, vo Švábsku (Bádensko‑Württembersko, Nemecko).
            
         
               11.
            
            
               Etiketa nalepená na fľašiach s predmetnou whisky obsahuje okrem úplnej adresy nemeckého výrobcu a štylizovaného obrázku lesného rohu (nazývaného „Waldhorn“ v nemeckom jazyku) tieto informácie: „Waldhornbrennerei [liehovar Waldhorn], Glen Buchenbach, Swabian Single Malt Whisky [švábska whisky single malt (jednosladová)], 500 ml, 40 % obj., Deutsches Erzeugnis [nemecký výrobok], Hergestellt in den Berglen [vyrobené v Berglene]“.
            
         
               12.
            
            
               TSWA podala na Landgericht Hamburg (Krajinský súd Hamburg) žalobu s cieľom dosiahnuť zastavenie používania označenia „Glen Buchenbach“ pre predmetnú whisky predávanú pánom Klotzom z toho dôvodu, že toto používanie je v rozpore najmä s článkom 16 písm. a) až c) nariadenia č. 110/2008, (
                     5
                  ) ktoré chráni zemepisné označenia zapísané v prílohe III tohto nariadenia, medzi ktorými sa nachádza označenie „Scotch Whisky“. TSWA najmä na jednej strane uvádza, že tieto ustanovenia pokrývajú nielen použitie takého označenia samého osebe, ale tiež akúkoľvek informáciu naznačujúcu chránený zemepisný pôvod, a na druhej strane konštatuje, že označenie „Glen“ u cieľových skupín verejnosti vyvoláva myšlienkovú asociáciu so Škótskom a so Scotch Whisky bez ohľadu na pridanie ďalších údajov týkajúcich sa nemeckého pôvodu výrobku. Pán Klotz navrhol žalobu zamietnuť.
            
         
               13.
            
            
               V tomto kontexte rozhodnutím z 19. januára 2017, ktoré bolo doručené Súdnemu dvoru 27. januára 2017, Landgericht Hamburg (Krajinský súd Hamburg) rozhodol prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru tieto prejudiciálne otázky:
               
                        „1.
                     
                     
                        Vyžaduje si ‚nepriam[e] komerčn[é] použit[ie]… liehovin[y] registrovan[ej] pod zemepisným označením‘ podľa článku 16 písm. a) nariadenia (ES) č. 110/2008, aby sa registrované zemepisné označenie použilo v rovnakej alebo zvukovo a/alebo vizuálne podobnej forme[ (
                              6
                           )], alebo postačuje, že sporná zložka označenia vyvoláva u cieľových skupín verejnosti akúkoľvek myšlienkovú asociáciu s registrovaným zemepisným označením alebo so zemepisnou oblasťou?
                        V prípade, že postačuje druhá alternatíva: zohráva rolu pri preskúmaní, či ide o ‚nepriam[e] komerčn[é] použit[ie]‘, do akého prostredia je zasadená sporná zložka označenia, alebo to nemôže ovplyvniť nepriame komerčné použitie registrovaného zemepisného označenia ani vtedy, ak je popri spornej zložke označenia uvedený aj údaj o skutočnom mieste pôvodu?
                     
                  
                        2.
                     
                     
                        Vyžaduje si ‚pripodobenie‘ registrovanému zemepisnému označeniu podľa článku 16 písm. b) nariadenia č. 110/2008, aby medzi registrovaným zemepisným označením a spornou zložkou označenia existovala zvuková a/alebo vizuálna podobnosť, alebo postačuje, ak sporná zložka označenia vyvoláva u cieľových skupín verejnosti akúkoľvek myšlienkovú asociáciu s registrovaným zemepisným označením alebo so zemepisnou oblasťou?
                        V prípade, že postačuje druhá alternatíva: Zohráva rolu pri preskúmaní, či ide o ‚pripodobenie‘, do akého prostredia je zasadená sporná zložka označenia, alebo to nemôže ovplyvniť protiprávne pripodobenie registrovanému zemepisnému označeniu ani vtedy, ak je popri spornej zložke označenia uvedený aj údaj o skutočnom mieste pôvodu?
                     
                  
                        3.
                     
                     
                        Zohráva rolu pri preskúmaní, či ide o ‚ďalš[ie] neprav[é] alebo zavádzajúc[e] označen[ie]‘ podľa článku 16 písm. c) nariadenia č. 110/2008, do akého prostredia je zasadená sporná zložka označenia, alebo to nemôže ovplyvniť zavádzajúce označenie registrovaného zemepisného označenia ani vtedy, ak je popri spornej zložke označenia uvedený aj údaj o skutočnom mieste pôvodu?“
                     
                  
         
               14.
            
            
               Písomné pripomienky predložili TSWA, pán Klotz, grécka, francúzska, talianska a holandská vláda, ako aj Európska komisia. Vo veci sa nekonalo pojednávanie.
            
         
         IV. Analýza
      
      
         
            A.
          
            Úvodné pripomienky
         
      
      
               15.
            
            
               Najprv uvádzam, že obaja účastníci konania vo veci samej majú výhrady voči zneniu návrhu na začatie prejudiciálneho konania.
            
         
               16.
            
            
               Na jednej strane pán Klotz uvádza, že vnútroštátny súd tak skrátil výklad skutkových okolností sporu vo veci samej, až je tento výklad neúplný a sám poskytuje informácie na doplnenie tohto výkladu. (
                     7
                  )
            
         
               17.
            
            
               V tejto súvislosti pripomínam, že v rámci konania podľa článku 267 ZFEÚ Súdny dvor nemá právomoc ani preskúmať, ani posúdiť skutkové okolnosti týkajúce sa veci samej a prináleží výlučne vnútroštátnym súdom zistiť skutkové okolnosti, ktoré viedli k sporu, a vyvodiť z nich dôsledky pre rozhodnutie, ktoré majú vydať. (
                     8
                  ) Súdny dvor však môže v duchu spolupráce poskytnúť vnútroštátnemu súdu všetky informácie, ktoré považuje za nevyhnutné, aby bolo možné vnútroštátnemu súdu poskytnúť užitočnú odpoveď. (
                     9
                  )
            
         
               18.
            
            
               Na druhej strane TSWA vytýka vnútroštátnemu súdu, že nesprávne formuloval prejudiciálne otázky. (
                     10
                  ) Vo svojich pripomienkach prednesených Súdnemu dvoru prednáša ňou preformulované otázky a dáva na ne odpovede. (
                     11
                  )
            
         
               19.
            
            
               Prináleží výlučne vnútroštátnym súdom, ktoré rozhodujú o spore a ktoré musia niesť zodpovednosť za prijatie súdneho rozhodnutia, posúdiť tak nevyhnutnosť prejudiciálneho konania pre vydanie svojho rozsudku, ako aj relevantnosť otázok, ktoré kladú Súdnemu dvoru. Preto nemožno vyhovieť návrhu jedného z účastníkov sporu vo veci samej, ktorý smeruje k tomu, aby položená otázka bola formulovaná v zmysle, ktorý sa v jeho návrhu uvádza. (
                     12
                  ) Súdny dvor však musí poskytnúť týmto súdom užitočnú odpoveď, ktorá im umožní rozhodnúť spor vo veci samej, a preto mu prináleží v prípade potreby preformulovať otázky, ktoré mu boli položené. (
                     13
                  )
            
         
               20.
            
            
               Ďalej, pokiaľ ide o vzájomné pôsobenie písmen a), b) a c) článku 16 nariadenia č. 110/2008, predovšetkým zdôrazňujem, že obdobne ako francúzskej vláde sa mi zdá, že tieto ustanovenia chránia zemepisné označenia zapísané v prílohe III uvedeného nariadenia tým, že uvádzajú viacero prípadov, ktoré postupne viac a viac nepriamo odkazujú na tieto zemepisné označenia.
            
         
               21.
            
            
               Domnievam sa totiž, že písmeno a) sa vzťahuje na prípady, kedy sa odkazuje na samotné registrované zemepisné označenie; písmeno. b) zakazuje akékoľvek zneužitie, imitáciu alebo pripodobenie tohto označenia, aj keď sporné označenie na registrované zemepisné označenie výslovne neodkazuje; písmeno c) zakazuje akúkoľvek ďalšiu klamlivú informáciu, pokiaľ ide o pôvod výrobku, zatiaľ čo písmeno d) sa týka akejkoľvek ďalšej komerčnej praktiky, pri ktorej existuje pravdepodobnosť, že bude zavádzať spotrebiteľa, pokiaľ ide o tento pôvod. V nasledujúcej analýze sa budem venovať osobitostiam odlišujúcim navzájom tieto písmená a) až c) spomenuté v týchto návrhoch na začatie prejudiciálneho konania a výkladu, ktorý z týchto odlišností podľa môjho názoru vyplýva. (
                     14
                  )
            
         
         
            B.
          
            O pojme „nepriam[e]… použit[ie]“ registrovaného zemepisného označenia v zmysle článku 16 písm. a) nariadenia č. 110/2008 (prvá otázka)
         
      
      
         1. O požadovanej forme „nepriam[eho]… použit[ia]“ registrovaného zemepisného označenia z hľadiska článku 16 písm. a) nariadenia č. 110/2008 (prvá časť prvej otázky)
      
      
               22.
            
            
               Prvá otázka vyzýva Súdny dvor, aby rozhodol o tom, čo treba rozumieť pod pojmom „nepriam[e] komerčn[é] použit[ie]… registrovaného zemepisného označenia“ týkajúceho sa liehoviny, v zmysle článku 16 písm. a) nariadenia č. 110/2008.
            
         
               23.
            
            
               Prvá časť tejto otázky sa v zásade týka toho, či na to, aby bolo možné konštatovať existenciu takého použitia zakázaného uvedeným písmenom a) musí mať sporná informácia formu, ktorá je buď rovnaká ako chránené zemepisné označenie, alebo zvukovo a/alebo vizuálne podobná, alebo či stačí, aby táto informácia vyvolávala u cieľových spotrebiteľov akúkoľvek myšlienkovú asociáciu s označením alebo príslušnou zemepisnou oblasťou.
            
         
               24.
            
            
               Vnútroštátny súd uvádza, že prichádzajú do úvahy dva výklady článku 16 písm. a) nariadenia č. 110/2008. V zmysle prvého prístupu, ktorý presadzuje časť nemeckej právnej vedy, (
                     15
                  ) z „nepriam[eho]… použit[ia]“ v zmysle tohto ustanovenia vyplýva, že registrované zemepisné označenie je použité v rovnakej forme alebo prinajmenšom vo forme podobnej zo zvukového a/alebo vizuálneho hľadiska, pričom však nie je použité na výrobku alebo jeho obale, ako je to v prípade „priam[eho] použit[ia]“, ale v akomkoľvek inom rámci, ako napríklad v reklame alebo v sprievodných dokladoch. Tento súd uvádza, že takýto výklad by ho viedol k prijatiu rozhodnutia, že uvedené písmeno a) nie je v prejednávanej veci uplatniteľné, pretože označenia „Glen“ a „Scotch Whisky“ nie sú ani rovnaké a ani podobné. Naopak, v zmysle druhého prístupu stačí, aby sporný prvok označenia vzbudzoval u cieľových skupín verejnosti akúkoľvek myšlienkovú asociáciu so zemepisným označením alebo predmetnou zemepisnou oblasťou. (
                     16
                  )
            
         
               25.
            
            
               TSWA, ako aj grécka a talianska vláda zastávajú tento druhý výklad. Naopak, pán Klotz, francúzska a holandská vláda, ako aj Komisia sa v podstate domnievajú, že nemôže ísť o „nepriame… použitie“ v zmysle uvedeného článku 16 písm. a) vtedy, keď je použité označenie v akejkoľvek inej forme, ako je predmetné registrované zemepisné označenie. (
                     17
                  ) Stotožňujem sa s týmto posledným názorom z dôvodov, ktoré uvediem nižšie.
            
         
               26.
            
            
               V prvom rade pripomínam, že podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora na účely výkladu ustanovenia práva Únie treba zohľadniť jeho znenie, ale aj jeho kontext a ciele sledované právnou úpravou, ktorej je súčasťou. (
                     18
                  )
            
         
               27.
            
            
               Po prvé, pokiaľ ide o znenie článku 16 písm. a) nariadenia č. 110/2008, TSWA podľa môjho názoru nesprávne tvrdí, že toto ustanovenie treba vykladať široko v tom zmysle, že „nepriame“ komerčné použitie registrovaného zemepisného označenia nepredpokladá použitie uvedeného označenia ako takého, v celosti alebo sčasti, ale implicitný odkaz na uvedené označenie, pokiaľ sa toto použitie týka „produkt[ov] porovnateľn[ých]“ alebo „využíva povesť registrovaného zemepisného označenia“, o ktoré ide. (
                     19
                  )
            
         
               28.
            
            
               V tejto súvislosti zastávam názor, že použitie výrazu „priam[e] alebo nepriam[e] komerčn[é] použit[ie]… registrovaného zemepisného označenia“ v písmene a) uvedeného článku 16 (
                     20
                  ) vyžaduje použitie dotknutého označenia vo forme, v ktorej bolo zapísané, alebo prinajmenšom vo forme, ktorá má tak úzku súvislosť s registrovaným zemepisným označením, že sporné označenie je od neho očividne neoddeliteľné. (
                     21
                  ) Zdá sa totiž, že pojem „použitie“ už z hľadiska svojej definície vyžaduje použitie samotného chráneného zemepisného označenia, ktoré sa teda v rovnakej forme alebo prinajmenšom zvukovo a/alebo vizuálne podobne musí nachádzať (
                     22
                  ) v spornom označení. (
                     23
                  )
            
         
               29.
            
            
               Uvádzam, že Súdny dvor už poskytol prvky definície vo vzťahu k pojmu „priame“ použitie v zmysle uvedeného článku 16 písm. a), keď pripustil, že môže ísť o použitie ochrannej známky obsahujúcej zemepisné označenie alebo výraz zodpovedajúci tomuto označeniu a jeho prekladu pre liehoviny, ktoré nespĺňajú príslušné špecifikácie, ako to bolo v prípade obrazových ochranných známok, o ktoré išlo v spore vo veci samej. Na druhej strane Súdny dvor ešte nerozhodol o tom, čo treba rozumieť pod „nepriamym“ použitím v zmysle toho istého ustanovenia.
            
         
               30.
            
            
               Zastávam názor, že tento nepriamy charakter neodkazuje na prípady, keď posudzované označenie výslovne neodkazuje na jedno zo zemepisných označení registrovaných v prílohe III nariadenia č. 110/2008, ako to tvrdí TSWA, ale na prípady, keď sa také označenie použije akosi s obídením pravidiel. Podobne ako pán Klotz, holandská vláda a Komisia sa totiž domnievam, že na rozdiel od „priameho“ použitia, z ktorého vyplýva to, že chránené zemepisné označenie je umiestnené priamo na dotknutý výrobok alebo na jeho vlastný obal, „nepriame“ použitie predpokladá, že toto označenie sa objavuje na doplňujúcich informačných alebo marketingových nosičoch, ako je reklama týkajúca sa tohto výrobku (
                     24
                  ) alebo na neho sa vzťahujúce doklady. (
                     25
                  )
            
         
               31.
            
            
               Po druhé, pokiaľ ide o kontext predmetného ustanovenia, zdôrazňujem, že písmeno a) uvedeného článku 16 má nevyhnutne inú pôsobnosť ako pravidlá, ktoré ho nasledujú v tom istom článku. Toto prvé uvedené ustanovenie musí byť najmä dôsledne odlíšené od písmena b), ktoré sa týka prípadu „zneužit[ia], imitác[ie] alebo pripodoben[ia]“, teda prípadov, v ktorých nie je zemepisné označenie použité ako také, ale je cieľovým skupinám spotrebiteľov naznačené menej nápadným odkazom, ako je odkaz v zmysle písmena a).
            
         
               32.
            
            
               Písmeno b) uvedeného článku 16 by stratilo svoj potrebný účinok, ak by bolo písmeno a) článku 16 vykladané extenzívne, ako to predpokladá prvá prejudiciálna otázka, v tom zmysle, že sa uplatní vtedy, keď sporné označenie jednoducho vyvoláva akúkoľvek myšlienkovú asociáciu s registrovaným zemepisným označením alebo s príslušnou zemepisnou oblasťou. Preto zo všeobecnej štruktúry tohto článku vyplýva, ako to zdôrazňujú francúzska vláda a Komisia, že pojem „priam[e] alebo nepriam[e] komerčn[é] použit[ie]… registrovaného zemepisného označenia“ v zmysle uvedeného písmena a) by sa nemal na také prípady vzťahovať.
            
         
               33.
            
            
               Zdá sa mi, že tento záver je podporený judikatúrou Súdneho dvora, (
                     26
                  ) podľa ktorej sa vyžaduje dostatočná väzba blízkosti na chránené zemepisné označenie, dokonca aj pokiaľ ide o pojem jednoduchého „pripodobenia“ v zmysle článku 16 písm. b) (
                     27
                  ), čo je požiadavka, ktorá podľa môjho názoru a fortiori platí pre pojem „použitie“ v zmysle písmena a) tohto článku.
            
         
               34.
            
            
               Po tretie, pokiaľ ide o ciele nariadenia č. 110/2008, podotýkam najprv, že jeho odôvodnenie 4 zdôrazňuje, že normotvorca Európskej únie sa snažil „zabezpeč[iť] systematickejš[í] prístup… v právnych predpisoch, ktoré upravujú oblasť liehovín“ stanovením „jasn[ých]… kritéri[í]“ najmä „na ochranu zemepisných označení“ (
                     28
                  ).
            
         
               35.
            
            
               Pochybujem, že by bolo v súlade s touto výslovnou požiadavkou právnej istoty uznať relevantnosť takého kritéria, ako je kritérium uvedené vnútroštátnym súdom, konkrétne skutočnosti „vyvol[ania] u cieľových skupín verejnosti ak[ejkoľvek] myšlienkov[ej] asociáci[e] s registrovaným zemepisným označením alebo so zemepisnou oblasťou“ (
                     29
                  ), pričom treba poznamenať, že tu ide o kritérium, ktoré nebolo nijako zavedené normotvorcom a ktorého obrysy sa mi zdajú príliš neisté. Ja pravda, že Súdny dvor už v súvislosti s ustanoveniami článku 16 tohto nariadenia spomenul riziko „vyvol[ania]… myšlienkov[ej] asociáci[e] týkajúc[ej] sa pôvodu výrobku [u verejnosti]“ (
                     30
                  ), ale zdá sa mi, že napriek tomu nemal v úmysle povýšiť toto všeobecné hľadisko na rozhodujúci faktor posudzovania na účely uplatnenia jedného z uvedených ustanovení.
            
         
               36.
            
            
               Ďalej, zohľadniac viac podstatu veci, zdôrazňujem, že odôvodnenie 2 nariadenia č. 110/2008 uvádza, že opatrenia predpokladané nariadením „by mali prispieť k dosiahnutiu vysokej úrovne ochrany spotrebiteľa, predchádzaniu klamlivým praktikám, transparentnosti trhu a spravodlivej hospodárskej súťaži“. Jeho odôvodnenie 9 dodáva, že tieto opatrenia „by mali tiež zabrániť zneužívaniu… názvov liehovín pre výrobky, ktoré nespĺňajú definície stanovené v tomto nariadení“. Jeho odôvodnenie 14 pripomína osobitnú ochranu, ktorú využívajú zemepisné označenia, ktoré sú zapísané v prílohe III uvedeného nariadenia, „ak možno danú kvalitu, povesť alebo inú vlastnosť liehoviny zásadne pripísať [danému] zemepisnému pôvodu“.
            
         
               37.
            
            
               Pokiaľ ide o ciele sledované konkrétne článkom 16 nariadenia č. 110/2008, najmä z jeho nadpisu vyplýva, že cieľom tohto článku je zabezpečiť „ochran[u] zemepisných označení“ ich zápisom, ktorý na jednej strane umožňuje označiť liehoviny ako liehoviny pochádzajúce z určeného územia v prípadoch spomenutých v uvedenom odôvodnení 14 a na druhej strane prispieva k uskutočneniu všeobecnejších cieľov vyjadrených v odôvodnení 2. (
                     31
                  )
            
         
               38.
            
            
               Preto sa mi zdá, že ustanovenia nariadenia č. 110/2008, a najmä jeho článku 16, majú zabrániť zneužívajúcemu použitiu chránených zemepisných označení nielen v záujme kupujúcich, ale tiež v záujme výrobcov, ktorí vyvinuli úsilie na zabezpečenie očakávanej kvality výrobkov, ktoré oprávnene nesú také označenia, ako to už Súdny dvor zdôraznil v záležitosti ustanovenia práva Únie (
                     32
                  ), ktorého znenie je analogické (
                     33
                  ) k zneniu článku 16 tohto nariadenia. (
                     34
                  ) Z tohto hľadiska písmeno a) článku 16 výslovne zakazuje ostatným hospodárskym subjektom komerčné použitie registrovaného zemepisného označenia pre výrobky nezodpovedajúce všetkým požadovaným špecifikáciám, (
                     35
                  ) najmä s cieľom neoprávnene ťažiť z povesti daného zemepisného označenia. (
                     36
                  )
            
         
               39.
            
            
               Podľa môjho názoru z vyššie uvedeného vyplýva, že ochrana spotrebiteľov na vysokej úrovni je samozrejme jedným z cieľov vykladaných ustanovení, nemožno však z toho vyvodiť, ako to navrhuje grécka a talianska vláda, že na to, aby platil zákaz stanovený v uvedenom písmene a), stačí, aby bolo sporné označenie takej povahy, že uvedie spotrebiteľa akýmkoľvek spôsobom do omylu, pokiaľ ide o pôvod výrobku, a aby tak vyvolávalo rovnaký účinok, ako keby bolo zemepisné označenie použité tak, ako bolo zapísané, alebo bolo použité v podobnej forme. Netreba totiž zabudnúť, že cieľom týchto ustanovení je tiež ochrana uznávanej kvality výrobkov, ktoré oprávnene nesú také označenie, a teda ochrana ekonomických záujmov hospodárskych subjektov, ktoré investovali do zabezpečenia tejto kvality, rovnako ako aj, všeobecnejšie, podpora transparentnosti trhu a spravodlivej hospodárskej súťaže.
            
         
               40.
            
            
               Navrhujem teda odpovedať na prvú časť prvej prejudiciálnej otázky tak, že článok 16 písm. a) nariadenia č. 110/2008 treba vykladať v tom zmysle, že „nepriame… použitie“ registrovaného zemepisného označenia zakázané týmto ustanovením vyžaduje, aby bolo sporné označenie zhodné s dotknutým označením alebo aby bolo zvukovo a/alebo vizuálne podobné. Nestačí preto, aby tento názov mohol vyvolať vo vedomí cieľovej skupiny spotrebiteľov akúkoľvek myšlienkovú asociáciu s označením alebo príslušnou zemepisnou oblasťou.
            
         
         2. O dosahu prípadných informácií vyskytujúcich sa popri spornom označení z hľadiska článku 16 písm. a) nariadenia č. 110/2008 (druhá časť prvej prejudiciálnej otázky)
      
      
               41.
            
            
               Druhá časť prvej prejudiciálnej otázky je Súdnemu dvoru predložená na posúdenie výlučne za predpokladu, že Súdny dvor by rozhodol, že jednoduchá myšlienková asociácia s registrovaným zemepisným označením alebo predmetnou zemepisnou oblasťou môže stačiť na konštatovanie existencie „nepriam[eho] komerčn[ého] použit[ia]“ tohto označenia v zmysle článku 16 písm. a) nariadenia č. 110/2008.
            
         
               42.
            
            
               Vzhľadom na to, že ako odpoveď na prvú časť tejto otázky navrhujem prijať opačný výklad, domnievam sa, že nie je potrebné, aby sa Súdny dvor vyjadril k jej druhej časti. Predsa však uvediem niekoľko pripomienok k druhej časti prvej otázky.
            
         
               43.
            
            
               Vnútroštátny súd sa pýta, či na účely preukázania existencie takéhoto použitia treba zohľadniť kontext spornej informácie a najmä skutočnosť, že sporná informácia je doplnená o spresnenie týkajúce sa skutočného pôvodu výrobku, čiže informácie poskytnuté týmto kontextom by umožnili vyvrátiť tvrdenie, podľa ktorého boli porušené požiadavky stanovené v uvedenom článku 16 písm. a). Konkrétnejšie sa pýta, či sa sporný prvok „Glen“ musí posudzovať izolovane alebo treba vziať do úvahy tiež rozličné informácie na etikete, ktoré uvádzajú, že predmetný výrobok pochádza z Nemecka. (
                     37
                  ) Domnieva sa, že úplný zákaz navrhovaný zo strany TSWA v spore vo veci samej by mohol nariadiť len vtedy, ak by bolo uvedené písmeno a) vyložené Súdnym dvorom v tom zmysle, že zakazuje použitie pojmu, ktorý vyvoláva akúkoľvek myšlienkovú asociáciu s registrovaným zemepisným označením, a to bez ohľadu na kontext tohto použitia.
            
         
               44.
            
            
               TSWA a grécka vláda tvrdia, že dodatočné informácie uvedené na etikete a balení výrobku (
                     38
                  ) sú na vylúčenie uplatnenia článku 16 písm. a) irelevantné. Podľa talianskej vlády kontext sporného prvku môže zohrávať rolu, ale existenciu nepriameho použitia v zmysle tohto ustanovenia nemožno vylúčiť, vrátane prípadu, keď je uvedený prvok doplnený informáciami o pôvode. Holandská vláda sa domnieva, že k takému použitiu nemôže dôjsť vtedy, keď sa neuvádza odkaz na chránené zemepisné označenie a keď etiketa okrem toho jasne uvádza miesto, na ktorom bol nápoj vyrobený. (
                     39
                  )
            
         
               45.
            
            
               Z mojej strany by som chcel len subsidiárne zdôrazniť, (
                     40
                  ) že článok 16 nariadenia č. 110/2008 neobsahuje vo svojom písmene a) takú výslovnú zmienku, ako je uvedená v jeho písmene b), podľa ktorého „zneužit[ie], imitáci[u] alebo pripodoben[ie]“ registrovaného zemepisného označenia možno konštatovať „hoci je uvedený skutočný pôvod produktu“.
            
         
               46.
            
            
               Tento rozdiel v znení treba podľa môjho názoru vysvetliť tým, že ak ide o možné „priam[e] alebo nepriam[e] komerčn[é] použit[ie]“ chráneného zemepisného označenia v zmysle uvedeného článku 16 písm. a), taká situácia predpokladá použitie takéhoto označenia ako takého alebo jeho použitie v porovnateľnej forme, a nie označenie akéhokoľvek iného druhu. (
                     41
                  ) Neexistuje teda nijaký priestor pre nejasnosti, pokiaľ ide o skutočnosť, že analýzu predmetnej situácie treba sústrediť na konštatovanie, či došlo alebo nedošlo k použitiu jedného zo zemepisných označení, ktoré sú zapísané v prílohe III toho istého nariadenia.
            
         
               47.
            
            
               Naopak, v prípade vymedzenom v uvedenom článku 16 písm. b), v ktorom ide o „zneužit[ie], imitáci[u] alebo pripodoben[ie]“, musí ísť hodnotenie situácie očividne za rámec takého objektívneho konštatovania a vyžaduje si zohľadnenie okolností situácie, pre ktoré normotvorca Únie musel výslovne uviesť, že určité faktory možného posudzovania, konkrétne skutočnosť, že je uvedený „skutočný pôvod produktu“ (
                     42
                  ), nemôžu umožniť vylúčenie niektorej z týchto troch právnych kvalifikácií. (
                     43
                  ) Podľa môjho názoru by to isté malo a fortiori platiť v jednoduchšom prípade uvedenom v písmene a) toho istého článku 16 za predpokladu, že sa Súdny dvor domnieva, že je na uplatnenie tohto ustanovenia nevyhnutné preskúmať kontext sporného označenia.
            
         
         
            C.
          
            O pojme „pripodobenie“ registrovaného zemepisného označenia v zmysle článku 16 písm. b) nariadenia č. 110/2008 (druhá otázka)
         
      
      
         1. O požadovanej forme „pripodobenia“ registrovaného zemepisného označenia z hľadiska článku 16 písm. b) nariadenia č. 110/2008 (prvá časť druhej prejudiciálnej otázky)
      
      
               48.
            
            
               Druhá prejudiciálna otázka vyzýva Súdny dvor, aby sa vyjadril k pojmu „pripodobenie“ registrovanému zemepisnému označeniu vzťahujúcemu sa na liehovinu, v zmysle článku 16 písm. b) nariadenia č. 110/2008.
            
         
               49.
            
            
               V prvej časti tejto otázky sa vnútroštátny súd pýta, či pre konštatovanie existencie takého pripodobenia zakázaného uvedeným písmenom b) musí mať sporná informácia rovnakú formu ako chránené zemepisné označenie alebo zvukovo a/alebo vizuálne podobnú formu, alebo či stačí, že táto informácia vyvoláva u cieľových skupín spotrebiteľov akúkoľvek myšlienkovú asociáciu s uvedeným označením alebo príslušnou zemepisnou oblasťou.
            
         
               50.
            
            
               Na podporu svojho návrhu tento súd uvádza, že Súdny dvor sústavne vykladal pojem „pripodobenie“, ktorý je uvedený v článku 16 písm. b) nariadenia č. 110/2008, rovnako ako aj v analogických úpravách práva Únie, ktoré nariadeniu predchádzali v tom zmysle, že „zahŕňa situáciu, keď výraz použitý na označenie výrobku zahŕňa časť chráneného označenia takým spôsobom, že pokiaľ sa spotrebiteľ stretne s názvom výrobku, v mysli sa mu vybaví obraz výrobku, ktorého označenie je chránené“ (
                     44
                  ). Dodáva, že podľa jeho vedomostí sa ešte Súdny dvor nevyjadril k otázke, či je zvuková a/alebo vizuálna podobnosť medzi predmetnými označeniami (
                     45
                  ) nevyhnutnou podmienkou na to, aby bolo možné konštatovať zakázané pripodobenie. Domnieva sa, že odpoveď na túto otázku má v prejednávanom prípade zásadný význam, keďže taká podobnosť v tejto veci neexistuje. (
                     46
                  )
            
         
               51.
            
            
               TSWA, ako aj grécka, francúzska a talianska vláda navrhujú odpovedať tak, že „pripodobenie“ registrovanému zemepisnému označeniu v zmysle uvedeného článku 16 písm. b) nevyžaduje, aby sporný pojem vykazoval zvukovú a/alebo vizuálnu podobnosť s dotknutým označením, a že stačí, aby tento pojem vyvolával u cieľových skupín verejnosti akúkoľvek myšlienkovú asociáciu s označením alebo zemepisnou oblasťou. Pán Klotz a holandská vláda podporujú opačný záver.
            
         
               52.
            
            
               Komisia zaujíma stanovisko, ktoré je v určitom zmysle prienikom uvedených stanovísk a podľa ktorého uvedený pojem „pripodobenie“ nevyhnutne nevyžaduje zvukovú a/alebo vizuálnu príbuznosť alebo jednoducho myšlienkovú asociáciu, ale v tejto situácii skôr „existenciu pojmovej blízkosti medzi registrovaným zemepisným označením a sporným označením, v rámci ktorej by si riadne informovaný spotrebiteľ vytvoril priamu a jednoznačnú súvislosť medzi sporným názvom a [týmto] označením“ (
                     47
                  ). Prikláňam sa k výkladu, ktorý je blízky tomuto poslednému názoru a to z nasledujúcich dôvodov.
            
         
               53.
            
            
               V prvom rade poznamenávam, že znenie dotknutého písmena b) neobsahuje prvky umožňujúce presne definovať, čo treba chápať „pripodobením“ chránenému zemepisnému označeniu. Prinajmenšom pohľad aj na ďalšie dva prípady predtým spomenuté v uvedenom ustanovení, konkrétne „zneužitie“ a „imitácia“ umožňuje dospieť k záveru, že z pojmu „pripodobenie“ vyplýva určitý stupeň podobnosti s dotknutým zemepisným označením, hoci sa zdá, že vyžaduje najslabší stupeň podobnosti spomedzi uvedených troch pojmov.
            
         
               54.
            
            
               Okrem toho treba niektoré poznatky podľa môjho názoru vyvodiť z judikatúry Súdneho dvora týkajúcej sa článku 16 písm. b) nariadenia č. 110/2008 alebo iných ustanovení práva Únie, ktorých znenie je analogické tomuto ustanoveniu.
            
         
               55.
            
            
               Ako uviedol vnútroštátny súd, Súdny dvor rozhodol, že o „pripodobenie“ konkrétne v zmysle uvedeného písmena b) ide vtedy, keď sporné označenie „zahŕňa časť chráneného označenia“ (
                     48
                  ). Zdá sa mi, že také čiastočné zahrnutie, (
                     49
                  ) ku ktorému došlo v sporoch vo veci samej, ktoré viedli k predmetným rozsudkom Súdneho dvora (
                     50
                  ), však nie je podmienkou sine qua non na uplatnenie tohto ustanovenia.
            
         
               56.
            
            
               Ako uviedla francúzska vláda, z výrazu „takým spôsobom“, ktorý nasleduje po vyššie uvedenej formulácii, totiž vyplýva, že ústredným a rozhodujúcim kritériom na posúdenie existencie takého „pripodobenia“ je kritérium overenia toho, či „pokiaľ sa spotrebiteľ stretne s názvom výrobku, v mysli sa mu vybaví obraz výrobku, ktorého označenie je chránené“ (
                     51
                  ). Súdny dvor už okrem toho zdôraznil, že „vnútroštátny súd [sa] v podstate musí oprieť o predpokladanú reakciu spotrebiteľa, pričom je podstatné to, či si spotrebiteľ vytvoril vzťah medzi týmto výrazom a chráneným označením“ (
                     52
                  ). Okrem toho Súdny dvor uviedol, že tento súd musí „vychádzať z konceptu vnímania riadne informovaného, primerane pozorného a obozretného priemerného európskeho spotrebiteľa“ (
                     53
                  ). V skutočnosti je možné, že hoci aj predmetné chránené označenie bude neoddeliteľnou súčasťou spornej ochrannej známky, priemerný spotrebiteľ v prítomnosti výrobku s uvedenou ochrannou známkou nebude nevyhnutne tento výrobok spájať s výrobkom chráneným uvedeným označením. (
                     54
                  )
            
         
               57.
            
            
               Súdny dvor tiež opakovane rozhodol, „že je legitímne sa domnievať, že ide o napodobenie chráneného názvu, ak sú pri výrobkoch podobných svojím vzhľadom ich predajné názvy foneticky a vizuálne podobné“, pričom táto podobnosť „nie je len náhodná“, a spresnil, „že taká podobnosť je zjavná, ak sa výraz použitý na označenie dotknutého výrobku končí dvoma rovnakými slabikami ako chránené označenie a obsahuje rovnaký počet slabík“ (
                     55
                  ).
            
         
               58.
            
            
               Domnievam sa však, rovnako ako väčšina účastníkov konania, ktorí predložili pripomienky v prejednávanej veci, (
                     56
                  ) že zisťovanie zvukovej a vizuálnej príbuznosti nepredstavuje nevyhnutnú podmienku na overenie existencie „pripodobenia“, ale skôr jeden z testov, spomedzi ďalších uvedených Súdnym dvorom, ktoré umožnia vykonať toto overenie. Zdá sa mi, že zmienka o zvukovej a vizuálnej „príbuznosti“ alebo „podobnosti“ zo strany Súdneho dvora sa viazala na konkrétne skutkové okolnosti vecí, ktoré viedli k rozsudkom, v ktorých sa táto zmienka objavuje, (
                     57
                  ) a že teda nie je vylúčené, že „pripodobenie“ môže byť konštatované dokonca aj pri neprítomnosti takej príbuznosti.
            
         
               59.
            
            
               Okrem kritéria čiastočného zahrnutia vyššie uvedeného chráneného označenia (
                     58
                  ) je ďalším z faktorov posúdenia považovaných za relevantné faktor „‚pojmovej blízkosti‘ existujúcej medzi týmito dvomi výrazmi v rôznych jazykoch“. Spresňujem, že toto kritérium bolo Súdnym dvorom odlíšené od kritéria „zvukovej a vizuálnej príbuznosti“ a že bolo, rovnako ako ďalšie kritériá, spojené so zisťovaním vnímania spotrebiteľa, ktoré sa zdá byť ústrednou a nevyhnutnou podmienkou existencie „pripodobenia“ (
                     59
                  ).
            
         
               60.
            
            
               Domnievam sa teda, že pre konštatovanie „pripodobenia“ v zmysle článku 16 písm. b) nariadenia č. 110/2008 je jediným rozhodujúcim kritériom to, či „sa spotrebiteľovi pri názve výrobku vybaví v mysli ako referenčná predstava výrobok chránený zemepisným označením“ (
                     60
                  ), čo musí posúdiť vnútroštátny súd pri prípadnom zohľadnení buď čiastočného zahrnutia chráneného označenia do sporného označenia, alebo zvukovej a vizuálnej príbuznosti alebo pojmovej blízkosti.
            
         
               61.
            
            
               Naopak, podľa môjho názoru by nebolo v súlade s vyššie uvedenými účelmi tu vykladaných ustanovení (
                     61
                  ) pripustiť tak nepresné a široké kritérium, ako je kritérium uvedené v druhej prejudiciálnej otázke, konkrétne že „sporná zložka označenia vyvoláva u cieľových skupín verejnosti akúkoľvek myšlienkovú asociáciu s registrovaným zemepisným označením alebo so zemepisnou oblasťou“ (
                     62
                  ).
            
         
               62.
            
            
               Okrem toho je vzhľadom na systematiku tohto článku 16 potrebné, ako som už uviedol vo vzťahu k jeho písmenu a) (
                     63
                  ), dbať o to, aby sa neprijal taký výklad písmena b), ktorý by viedol k tomu, že toto ustanovenie zasiahne do pôsobnosti tých ustanovení, ktoré ho nasledujú v uvedenom článku, konkrétne písmená c) a d), ktoré sa týkajú prípadov, keď je odkaz na chránené zemepisné označenie ešte menej zreteľný, ako je „pripodobenie“.
            
         
               63.
            
            
               Napokon, pokiaľ ide o širší kontext nariadenia č. 110/2008 a konkrétne jeho článku 16, pán Klotz správne zdôrazňuje, že ak by Súdny dvor rozhodol, že pre konštatovanie „pripodobenia“ stačí, aby bola vyvolaná myšlienková asociácia akejkoľvek povahy, viedlo by to k nepredvídateľnému rozšíreniu pôsobnosti tohto nariadenia a vyvolalo by to závažné ohrozenie voľného pohybu tovaru, keďže ochrana priemyselného a obchodného vlastníctva, ako je napríklad ochrana poskytovaná uvedeným nariadením, (
                     64
                  ) predstavuje jedno z možných odôvodnení obmedzení tejto slobody. (
                     65
                  )
            
         
               64.
            
            
               Konkrétnejšie, ak by sa ochrana zemepisného označenia, v tomto prípade „Scotch whisky“, ktorá je priznaná písmenom b) uvedeného článku 16, mala rozšíriť na použitie pojmu, ktorý s ním vôbec nie je podobný, zákaz uvedený v tomto ustanovení by sa tiež vzťahoval na výrobky alebo ochranné známky, ktoré nijako neodkazujú na znenie uvedeného označenia. Z toho by vyplynulo, ako to uvádza holandská vláda, že by tak boli podstatným spôsobom obmedzené možnosti výrobcov whisky pochádzajúcich z iných krajín ako „Spojené kráľovstvo (Škótsko)“ (
                     66
                  ) odlíšiť sa prostredníctvom svojich vlastných výrobkov alebo ochranných známok. (
                     67
                  )
            
         
               65.
            
            
               Preto navrhujem odpovedať na prvú časť druhej prejudiciálnej otázky tak, že článok 16 písm. b) nariadenia č. 110/2008 sa má vykladať v tom zmysle, že „pripodobenie“ registrovanému zemepisnému označenia zakázané týmto ustanovením nevyžaduje, aby sporné označenie nevyhnutne vykazovalo zvukovú a vizuálnu príbuznosť s dotknutým označením ale že napriek tomu nestačí, ak označenie môže vyvolať u spotrebiteľa akúkoľvek myšlienkovú asociáciu s chráneným označením alebo so súvisiacou zemepisnou oblasťou. Ak taká príbuznosť neexistuje, treba vziať do úvahy pojmovú blízkosť existujúcu prípadne medzi dotknutým označením a sporným označením pokiaľ je táto blízkosť takej povahy, že v mysli spotrebiteľa sa vybaví obraz výrobku chráneného týmto označením.
            
         
               66.
            
            
               Pokiaľ ide o uplatnenie tohto záveru v rámci sporu vo veci samej, pripomínam, že iba vnútroštátnemu súdu a nie Súdnemu dvoru prináleží posúdiť, či v danom prípade existuje „pripodobenie“ v zmysle uvedeného článku 16 písm. b) (
                     68
                  ), hoci Súdny dvor môže napriek tomu poskytnúť spresnenia s cieľom usmerniť vnútroštátne súdy pri ich rozhodovaní. (
                     69
                  )
            
         
               67.
            
            
               V tejto súvislosti poukazujem na to, že po tom, čo pripomenul tvrdenia účastníkov konania v spore vo veci samej, (
                     70
                  ) vnútroštátny súd uvádza, že pojem „glen“ je slovom galského pôvodu, ktoré znamená „úzke údolie“ a že 31 zo 116 liehovarov vyrábajúcich „Scotch Whisky“, teda whisky škótskeho pôvodu, nesie názov glen, v ktorom sa nachádzajú. Tento súd však zdôrazňuje, že existujú tiež whisky vyrábané mimo Škótska, ktoré obsahujú slovo „glen“ v ich názve, ako je napríklad whisky „Glen Breton“ pochádzajúca z Kanady (
                     71
                  ), „Glendalough“ pochádzajúca z Írska a „Glen Els“ pochádzajúca z Nemecka. (
                     72
                  ) Okrem toho spomína prieskum predložený TSWA, voči ktorému pán Klotz namietal, z ktorého najmä vyplýva, že 4,5 % opýtaných nemeckých spotrebiteľov whisky uviedlo, že pojem „glen“ im evokoval škótsku whisky alebo niečo škótske.
            
         
               68.
            
            
               Vzhľadom na tieto skutočnosti súhlasím z názorom Komisie, podľa ktorého nie je isté, že za takých okolností, ako sú okolnosti sporu vo veci samej, existuje dostatočná pojmová blízkosť medzi chráneným zemepisným označením a sporným označením na to, aby mohlo byť sporné označenie považované za „pripodobenie“ chránenému zemepisnému označeniu v zmysle článku 16 písm. b) nariadenia č. 110/2008. (
                     73
                  ) V tejto súvislosti prináleží jedine vnútroštátnemu súdu overiť, či má priemerný európsky spotrebiteľ (
                     74
                  ) v prítomnosti porovnateľného výrobku s označením „Glen“ priamo na mysli „Scotch Whisky“ bez ohľadu na skutočnosť, že voľba označenia „Glen“ pre pomenovanie whisky nepochybne nie je čisto náhodná. (
                     75
                  ) Aj za predpokladu, že by tento súd dospel k záveru, že spotrebitelia si systematicky spájajú pojem „Glen“ s whisky, môže napriek tomu chýbať nevyhnutná úzka spojitosť so škótskou whisky, a teda nevyhnutná blízkosť s označením „Scotch Whisky“.
            
         
         2. O vplyve prípadných informácií vyskytujúcich sa popri spornom označení z hľadiska článku 16 písm. b) nariadenia č. 110/2008 (druhá časť druhej otázky)
      
      
               69.
            
            
               Druhá časť druhej prejudiciálnej otázky sa Súdnemu dvoru predkladá iba pre prípad, že rozhodne, že nie je nevyhnutná zvuková a vizuálna príbuznosť a že pre konštatovanie existencie „pripodobenia“ registrovanému zemepisnému označeniu v zmysle článku 16 písm. b) nariadenia č. 110/2008 môže stačiť akákoľvek jednoduchá myšlienková asociácia s registrovaným zemepisným označením alebo predmetnou zemepisnou oblasťou.
            
         
               70.
            
            
               Vzhľadom na odpoveď, ktorú navrhujem dať na prvú časť tejto otázky, (
                     76
                  ) považujem za nevyhnutné zaujať stanovisko k druhej časti tejto otázky.
            
         
               71.
            
            
               Vnútroštátny súd sa Súdneho dvora pýta, či na účely určenia, či existuje konkrétne „pripodobenie“ zakázané podľa uvedeného článku 16 písm. b), treba analyzovať sporný prvok označenia izolovane alebo aj so zohľadnením kontextu, v ktorom je tento prvok použitý, konkrétne, keď je tento prvok doplnený údajmi nazývanými „délocalisantes“, ktoré poukazujú na skutočný pôvod dotknutého výrobku. (
                     77
                  )
            
         
               72.
            
            
               Tento súd uvádza, že článok 16 písm. b) nariadenia č. 110/2008 výslovne uvádza, že sa zakazuje „každé… pripodobenie“, „hoci je uvedený skutočný pôvod produktu“, čo je spresnenie, ktoré by mohlo odporovať zohľadneniu kontextu sporného prvku. Podľa jeho názoru to však nevyhnutne nevylučuje takéto zohľadnenie „pri predchádzajúcom preskúmaní skutočnosti, či vôbec ide o ‚pripodobenie‘“.
            
         
               73.
            
            
               Holandská vláda sa domnieva, že nie je nevyhnutné zaoberať sa druhou časťou druhej prejudiciálnej otázky vzhľadom na odpoveď, ktorú navrhuje pre jej prvú časť. Pán Klotz tvrdí, že kontext sporného údaja by mal mať rolu pri uplatnení uvedeného článku 16 písm. b). (
                     78
                  ) Podľa talianskej vlády by to tak byť mohlo, nemožno však vylúčiť nezákonné „pripodobenie“ podľa tohto ustanovenia dokonca aj vtedy, keď je presný pôvod predmetného výrobku na ňom výslovne uvedený. TSWA, grécka a francúzska vláda, ako aj Komisia sa v podstate domnievajú, že pri posudzovaní existencie „pripodobenia“ nemôžu hrať dodatočné údaje uvedené na etikete a na obale (
                     79
                  ) dotknutého výrobku žiadnu rolu, vrátane prípadu, keď je sporný prvok doplnený o údaje týkajúce sa skutočného pôvodu výrobku. Stotožňujem sa s týmto posledným názorom z dôvodov, ktoré uvediem nižšie.
            
         
               74.
            
            
               Po prvé, z, podľa môjho názoru jednoznačného, znenia článku 16 písm. b) nariadenia č. 110/2008 vyplýva, že skutočnosť, že „skutočný pôvod produktu“ je daný na známosť cieľovej skupine spotrebiteľov, nepredstavuje prvok umožňujúci napraviť klamlivý charakter sporného označenia, a teda vylúčiť jeho právnu kvalifikáciu „pripodobenia“ v zmysle tohto ustanovenia.
            
         
               75.
            
            
               Ďalšie podrobnosti nachádzajúce sa v uvedenom písmene b), ktoré sa týkajú prípadov, keď je chránené zemepisné označenie použité vo forme prekladu alebo je sprevádzané výrazom, ktorý zmierňuje jednoznačnosť tohto zemepisného označenia, (
                     80
                  ) potvrdzujú podľa môjho názoru výklad, podľa ktorého je vzhľadom na túto kvalifikáciu nepodstatné, že doplňujúce informácie o pôvode sú poskytnuté prostredníctvom popisu, prezentácie alebo označovania, či dokonca obalu (
                     81
                  ) dotknutého výrobku.
            
         
               76.
            
            
               Po druhé, rovnako ako TSWA, francúzska vláda a Komisia sa domnievam, že judikatúra Súdneho dvora prináša ponaučenia, ktoré podporujú uvedený výklad.
            
         
               77.
            
            
               Súdny dvor totiž jasne uviedol, že prípadné použitie údajov výslovne citovaných v uvedenom článku 16 písm. b), najmä údajov týkajúcich sa skutočného pôvodu výrobku, „nemôže zmeniť kvalifikáciu“„pripodobenia“ v zmysle článku 16 písm. b) nariadenia č. 110/2008. (
                     82
                  )
            
         
               78.
            
            
               Okrem toho Súdny dvor rozhodol, že neexistencia akéhokoľvek rizika zámeny medzi dotknutými výrobkami v predstavách cieľových skupín verejnosti nemôže brániť tejto právnej kvalifikácii „pripodobenia“ (
                     83
                  ).
            
         
               79.
            
            
               Preto použitie označenia v zmysle tohto ustanovenia právne kvalifikovaného ako „pripodobenie“ zemepisnému označeniu zapísanému v prílohe III uvedeného nariadenia nemožno napriek tomu povoliť, a to aj pri zohľadnení konkrétnych okolností týkajúcich sa výrobku nesúceho toto protiprávne označenie alebo pri neexistencii rizika zámeny s výrobkom, ktorý oprávnene nesie toto zemepisné označenie. (
                     84
                  ) Vnútroštátny súd teda z tohto dôvodu nedisponuje voľnou úvahou pri posúdení kontextu. (
                     85
                  )
            
         
               80.
            
            
               Konkrétnejšie z tejto judikatúry vyplýva, že je z hľadiska uvedeného článku 16 písm. b) irelevantné, že sporné označenie zodpovedá názvu podniku a/alebo miesta, kde sa výrobok vyrába (
                     86
                  ), ako to uvádza pán Klotz, ktorý tvrdí, že označenie „Glen Buchenbach“ predstavuje slovnú hru vytvorenú z názvu miesta pôvodu nápoja, o ktorý ide v spore vo veci samej (Berglen), a názvu miestnej rieky (Buchenbach). (
                     87
                  )
            
         
               81.
            
            
               Súdny dvor tiež uviedol, že okolnosť, že sporné označenie odkazuje na miesto výroby, ktoré je známe spotrebiteľom v členskom štáte, v ktorom sa výrobok vyrába, nie je relevantným faktorom v rámci posúdenia pojmu „pripodobenie“ v zmysle uvedeného písmena b) vzhľadom na to, že toto ustanovenie chráni registrované zemepisné označenia proti akémukoľvek pripodobeniu na území celej Únie a že vzhľadom na potrebu zabezpečenia účinnej a jednotnej ochrany uvedených označení na celom území Únie sú posudzovaní všetci spotrebitelia na tomto území. (
                     88
                  )
            
         
               82.
            
            
               Táto irelevantnosť sa podľa môjho názoru vzťahuje aj na prípad, keď je odkaz na miesto výroby príslušného výrobku obsiahnutý, ako je to, zdá sa, v spore vo veci samej, nielen v samotnom spornom označení, ale tiež v údajoch, ktoré ho dopĺňajú. (
                     89
                  )
            
         
               83.
            
            
               Preto navrhujem odpovedať na druhú časť druhej prejudiciálnej otázky tak, že článok 16 písm. b) nariadenia č. 110/2008 sa má vykladať v tom zmysle, že pri konštatovaní existencie „pripodobenia“ zakázaného týmto ustanovením nie je potrebné vziať do úvahy doplňujúce informácie, najmä informácie o jeho skutočnom pôvode, ktoré sú uvedené na stranách sporného označenia v popise, prezentácii alebo označovaní dotknutého výrobku.
            
         
         
            D.
          
            O vplyve možných informácií uvedených popri spornom označení z hľadiska článku 16 písm. c) nariadenia č. 110/2008 (tretia otázka)
         
      
      
               84.
            
            
               Treťou prejudiciálnou otázkou sa od Súdneho dvora požaduje odpoveď na otázku, či pri určovaní toho, či ide o „neprav[é] alebo zavádzajúc[e] označen[ie]…, pri ktorom existuje pravdepodobnosť, že bude vyjadrovať falošný dojem týkajúci sa jeho pôvodu“ v zmysle článku 16 písm. c) nariadenia č. 110/2008, treba zohľadniť kontext, v ktorom je sporný údaj použitý, najmä keď je sporný údaj doplnený o označenie vzťahujúce sa na skutočný pôvod príslušného výrobku.
            
         
               85.
            
            
               Vnútroštátny súd vysvetľuje, že sa pýta, či na účely určenia existencie zavádzajúceho označenia o pôvode výrobku v rámci sporu vo veci samej treba zohľadniť iba sporný prvok označenia, konkrétne „Glen“, alebo treba zohľadniť aj kontext tohto prvku. Tento kontext v prejednávanej veci zahŕňa najmä pojem „Buchenbach“, ktorý v spornom označení nasleduje po pojme „Glen“, rovnako ako aj ďalšie údaje uvedené na etikete, ktoré poukážu na skutočné miesto pôvodu výrobku. (
                     90
                  )
            
         
               86.
            
            
               V tejto súvislosti pán Klotz a Komisia, ako aj holandská vláda v podstate (
                     91
                  ) zastávajú názor, že na posúdenie toho, či došlo k „neprav[ému] alebo zavádzajúc[emu] označen[iu]“ v zmysle článku 16 písm. c), treba zohľadniť kontext sporného označenia a najmä vykonať analýzu celej etikety. Podľa talianskej vlády preskúmanie uvedeného kontextu nemôže vylúčiť zavádzajúce označenie, dokonca ak aj je prítomný údaj označujúci skutočný pôvod výrobku. TSWA, rovnako ako aj grécka a francúzska vláda tvrdia, že uvedený kontext je pre uplatnenie tohto ustanovenia irelevantný, dokonca ak je aj predmetný prvok doplnený o informáciu o skutočnom pôvode výrobku. Stotožňujem sa s týmto posledným názorom z týchto dôvodov.
            
         
               87.
            
            
               Po prvé, pokiaľ ide o znenie článku 16 písm. c) nariadenia č. 110/2008, predovšetkým zdôrazňujem, že toto ustanovenie nijako neodkazuje na prvky, ktoré by mohli byť uvedené popri spornom označení a dopĺňať ho, či dokonca ho opraviť.
            
         
               88.
            
            
               Komisia ďalej tvrdí, podľa môjho názoru nesprávne, že „tak prídavné mená ‚každým ďalším‘, ako aj spoločná zmienka o ‚popis[e], prezentáci[i] a označovan[í] produktu‘ jednoznačne znamenajú, že treba posudzovať v celosti všetky informácie o pôvode a spoločne popis, prezentáciu a označovanie“ tak, že v spore vo veci samej sa posudzovanie musí týkať všetkých informácií uvedených na etikete.
            
         
               89.
            
            
               V tejto súvislosti poukazujem na to, že je pravda, že v nemeckom znení (
                     92
                  ) tohto článku 16 sú písmená a) a b), ktoré začínajú pojmom „jede [každý]“ nesledované jednotným číslom, formulované inak ako písmená c) a d) toho istého článku, kde sa používa pojem „alle [každý]“ nasledovaný množným číslom, čo je skladba, ktorá by možno pri písmenách c) a d) mohla vyvolávať predstavu všeobecnosti.
            
         
               90.
            
            
               Táto odlišnosť pri opise rôznych prípadov uvedených v tomto článku 16 neexistuje v iných jazykových verziách, kde z pojmu, ktorý v zásade znamená „každým“ a ktorý je použitý na začiatku tak písmena c) ako aj písmen a), b) a d) uvedeného článku vôbec podľa môjho názoru nevyplýva, že treba preskúmať všetky údaje uvedené v tomto prípade na etikete na účely posúdenia toho, či taká situácia, o akú ide v spore vo veci samej, patrí osobitne do zákazu stanoveného v písmene c). (
                     93
                  )
            
         
               91.
            
            
               Z ustálenej judikatúry pritom vyplýva, že ustanovenia práva Únie sa majú vykladať a uplatňovať jednotným spôsobom pri zohľadnení existujúcich verzií vo všetkých jazykoch Európskej únie, a že v prípade rozporu medzi rôznymi jazykovými verziami textu sa má predmetné ustanovenie vykladať v závislosti od všeobecnej systematiky a účelu právneho predpisu, ktorého je súčasťou, (
                     94
                  ) pričom tieto kritériá ma vedú k uprednostneniu výkladu, ktorý je v rozpore s výkladom navrhovaným Komisiou. (
                     95
                  )
            
         
               92.
            
            
               Čo sa týka výrazu „neprav[é] alebo zavádzajúc[e] označen[ie]… v oblasti popisu, prezentácie a označovania produktu“, navyše nechápem, čo v tomto zozname, v ktorom sa okrem iného nachádza priraďovacia spojka „alebo“ (
                     96
                  ) – ktorá zvyčajne označuje alternatívu –, vedie Komisiu k tomu, že zo zoznamu vyvodzuje, že treba vykonať posúdenie právne kvalifikované ako „kolektívne“, ktoré by spočívalo v tom, že na určenie toho, či sporné označenie skutočne predstavuje „neprav[é] alebo zavádzajúc[e] označen[ie]“ v zmysle článku 16 písm. c) nariadenia č. 110/2008 treba vziať do úvahy všetky informácie týkajúce sa dotknutého výrobku, ktoré dopĺňajú sporné označenie. (
                     97
                  )
            
         
               93.
            
            
               Okrem toho pán Klotz uvádza pojmy „pri ktorých existuje pravdepodobnosť, že budú vyjadrovať falošný dojem týkajúci sa… pôvodu [výrobku]“, ktoré sú použité na konci uvedeného článku 16 písm. c). Tvrdí, že ak by Súdny dvor rozhodol, že pre konštatovanie existencie „pripodobenia“ v zmysle písmena b) tohto článku je vhodné odkazovať na vnímanie konkrétneho celku riadne informovaným, primerane pozorným a obozretným priemerným spotrebiteľom, (
                     98
                  ) platilo by to o to viac pre posúdenie existencie „neprav[ého] alebo zavádzajúc[eho] označen[ia]“ v zmysle uvedeného písmena c). Toto tvrdenie je však podľa môjho názoru bez významu vzhľadom na odpoveď, ktorú navrhujem pre druhú časť druhej prejudiciálnej otázky. (
                     99
                  )
            
         
               94.
            
            
               Osobne sa domnievam, že ak by mal normotvorca Únie skutočne v úmysle umožniť povolenie označenia napriek tomu, že je samo osebe nepravé alebo zavádzajúce v zmysle článku 16 písm. c) tohto nariadenia, a to z dôvodu dodatočných informácií sprevádzajúcich uvedené označenie, také obmedzenie pôsobnosti tohto ustanovenia by bolo výslovne upravené, osobitne vzhľadom na sledované ciele ochrany. (
                     100
                  )
            
         
               95.
            
            
               Po druhé, pokiaľ ide o kontext písmena c) uvedeného článku 16, súhlasím s názorom vyjadreným Komisiou, keď poznamenáva, že prípad uvedený v tomto ustanovení sa musí odlíšiť od prípadov uvedených v písmenách a) a b) toho istého článku (
                     101
                  ); domnievam sa ale, že zo všeobecnej štruktúry tohto písmena c) nevyplýva, že v ňom predpokladanom prípade by bolo nevyhnutné skúmať celú etiketu.
            
         
               96.
            
            
               Rovnako ako zdôraznil generálny advokát Campos Sánchez‑Bordona v záležitosti ustanovenia práva Únie, ktoré je analogické článku 16 nariadenia č. 110/2008 (
                     102
                  ), domnievam sa, že tento článok obsahuje odstupňovaný zoznam zakázaných konaní, v ktorom sa písmeno c) vskutku odlišuje od dvoch ustanovení, ktoré mu predchádzajú. Zatiaľ čo sa totiž písmeno a) uvedeného článku 16 obmedzuje na akty používania chráneného zemepisného označenia a jeho písmeno b) na akty zneužitia, imitácie alebo pripodobenia, písmeno c) rozširuje rozsah ochrany, keď do nej zahŕňa „označenie“ (teda informácie poskytnuté spotrebiteľom), ktoré je uvedené na popise, prezentácii alebo etikete dotknutého výrobku, ktoré, hoci v skutočnosti neevokuje chránené zemepisné označenie, je právne kvalifikované ako „neprav[é] alebo zavádzajúc[e]“ z hľadiska spojitosti výrobku s chráneným zemepisným označením. (
                     103
                  )
            
         
               97.
            
            
               Podľa môjho názoru však z rozdielu tak v znení, ako aj dosahu, ktorý bol takto konštatovaný medzi písmenami a), b) a c) článku 16 nemožno vyvodiť, že písmeno c) treba nevyhnutne vykladať v tom zmysle, že sa na účely posúdenia toho, či sporné označenie predstavuje „neprav[é] alebo zavádzajúc[e] označen[ie]“ v zmysle tohto ustanovenia majú zohľadniť všetky ostatné informácie uvedené konkrétne na etikete príslušného výrobku. Zdá sa mi, že je naopak potrebné, aby sa toto posúdenie sústredilo na sporné označenie samo osebe, posudzované izolovane bez toho, aby mohli informácie uvedené v jeho blízkosti spochybniť takú právnu kvalifikáciu, pričom v opačnom prípade hrozí strata potrebného účinku písmena c), ktorého poslaním je podľa môjho názoru skôr široké uplatnenie, ako to ďalej vysvetlím.
            
         
               98.
            
            
               Po tretie, zohľadnenie cieľov uvedených v nariadení č. 110/2008 vo všeobecnosti a najmä cieľov uvedených v analyzovaných ustanoveniach podľa môjho názoru umožňuje podporiť mnou navrhovaný výklad.
            
         
               99.
            
            
               Ako som už uviedol, (
                     104
                  ) zdá sa mi, že ustanovenia nariadenia č. 110/2008, a najmä jeho článku 16, majú za cieľ chrániť zemepisné označenia, ktoré sú zapísané v prílohe III tohto nariadenia, jednak v záujme spotrebiteľov, ktorí by nemali byť uvádzaní do omylu nesprávnymi označeniami, a jednak v záujme hospodárskych subjektov, ktoré znášajú vyššie náklady na zabezpečenie kvality výrobkov, ktoré si zaslúžia niesť tieto označenia a ktoré by mali byť chránené pred aktmi nekalej súťaže.
            
         
               100.
            
            
               Pokiaľ ide konkrétnejšie o písmeno c) uvedeného článku 16, zdá sa mi, že normotvorca Únie zamýšľal priznať mu relatívne širokú pôsobnosť s cieľom zabezpečiť, aby bolo možné uvedené ciele dosiahnuť. Rovnako ako francúzska vláda sa totiž domnievam, že výraz „každ[é] ďalš[ie]… označen[ie]“ použitý v tomto ustanovení môže zahŕňať akýkoľvek druh informácie alebo označenia, najmä text, obraz alebo balenie, ktoré môžu informovať o vlastnostiach výrobku. Okrem toho pružné vyjadrenie umiestnenia označenia uvedené v písmene c) (
                     105
                  ) podľa môjho názoru umožňuje konštatovať, že ktorýkoľvek prvok z tam citovaných troch nosičov, v prejednávanej veci údaj uvedený na etikete dotknutého nápoja, by sám osebe mohol byť taký, „pri ktorom existuje pravdepodobnosť, že bude vyjadrovať falošný dojem týkajúci sa jeho pôvodu“ v zmysle tohto ustanovenia. Obsah zvyšnej časti etikety predmetného výrobku teda podľa môjho názoru nemôže vyvážiť prípadnú nepravú alebo zavádzajúcu povahu sporného označenia dokonca ani vtedy, ak je sporné označenie doplnené o informáciu o skutočnom pôvode výrobku.
            
         
               101.
            
            
               Inými slovami, ako zdôrazňuje francúzska vláda, uskutočnenie týchto cieľov by bolo ohrozené, ak by mohla byť ochrana zemepisných označení obmedzená okolnosťou, že po stranách označenia, ktoré je samo osebe nepravé alebo zavádzajúce v zmysle článku 16 písm. c) nariadenia č. 110/2008 sa objavujú doplňujúce informácie, pretože prijatie tohto výkladu by znamenalo pripustiť používanie takého označenia, pokiaľ je doplnené o presné informácie, ktoré by mohli do určitej miery kompenzovať klamlivú povahu takého označenia.
            
         
               102.
            
            
               
                  Napokon, pokiaľ ide o prevzatie judikatúry týkajúcej sa smernice 2000/13/ES (
                     106
                  ) zrušenej nariadením (EÚ) č. 1169/2011 (
                     107
                  ), ktoré, ako sa mi zdá, navrhuje Komisia, (
                     108
                  ) pochybujem, že také prevzatie je pre zodpovedanie tretej prejudiciálnej otázky skutočne relevantné.
            
         
               103.
            
            
               Nariadenie č. 110/2008, ktorého výklad sa tu požaduje, má totiž iný predmet ako smernica 2000/13 v tom, že smernica 2000/13 všeobecne a horizontálne upravuje (
                     109
                  )„označovani[ie] potravín… a určit[é] aspekt[y] týkajúc[e] sa prezentácie a reklamy potravín“ (
                     110
                  ), zatiaľ čo nariadenie č. 110/2008 prijaté neskôr upravuje konkrétne a vertikálne „definovan[ie], popis…, prezentáci[u] a označovan[ie] liehovín, ako aj o ochran[u] zemepisných označení liehovín“ (
                     111
                  ). Z toho vyplývajú rozdiely tak z hľadiska cieľov, ako aj z rozsahu ochrany, ktorú priznávajú tieto dva právne nástroje a ktoré treba podľa môjho názoru vziať do úvahy bez ohľadu na skutočnosť, že informácia o zemepisných označeniach na etikete takých nápojov môže niekedy patriť zároveň do pôsobnosti oboch predpisov. (
                     112
                  )
            
         
               104.
            
            
               Konkrétnejšie, vzhľadom na znenie článku 2 ods. 1 písm. a) bodu i) smernice 2000/13, ktorého sa týka judikatúra spomenutá v pripomienkach Komisie, sa domnievam, že podstatný obsah tohto ustanovenia, ktoré sa týka „čestných informačných postupov“ (
                     113
                  ), nie je v skutočnosti rovnocenný, prinajmenšom nie z hľadiska podstaty, ustanoveniu článku 16 písm. c) nariadenia č. 110/2008, čo je článok, ktorý sa týka „ochran[y] zemepisných označení“ (
                     114
                  ) a ktorého sa týka tretia tu položená prejudiciálna otázka.
            
         
               105.
            
            
               Navyše poznamenávam, že v tejto judikatúre sa Súdny dvor síce vyjadril v prospech preskúmania spornej situácie vrátane všetkých informácií v rámci etikety príslušného výrobku (
                     115
                  ), a dokonca aj niektorých skutkových okolností mimo uvedeného rámca (
                     116
                  ) na vyhodnotenie toho, či pomenovanie môže zavádzať spotrebiteľov, (
                     117
                  ) Súdny dvor to však urobil výlučne vzhľadom na označenia, ktoré nie sú registrované ako označenie pôvodu alebo zemepisné označenie, ktoré sú chránené na úrovni Únie (
                     118
                  ), čo je predpoklad, ktorý nezodpovedá okolnostiam tohto prípadu, v ktorom ide o ochranu práve tejto povahy. Zdá sa mi preto málo vhodné pristúpiť v takom kontexte k odôvodneniu s použitím analógie s uvedenou judikatúrou.
            
         
               106.
            
            
               V dôsledku toho navrhujem odpovedať na tretiu prejudiciálnu otázku v tom zmysle, že článok 16 písm. c) nariadenia č. 110/2008 treba vykladať v tom zmysle, že na účely konštatovania existencie „neprav[ého] alebo zavádzajúc[eho] označen[ia]“ zakázaného týmto ustanovením nie je potrebné vziať do úvahy doplňujúce informácie, ktoré sú uvedené na stranách sporného označenia pri opise, prezentácii alebo označovaní dotknutého výrobku najmä informácie o jeho skutočnom pôvode.
            
         
               107.
            
            
               Pokiaľ ide o prejednávanú vec, vzhľadom na už pripomenuté zásady rozdelenia právomoci medzi vnútroštátne súdy a Súdny dvor (
                     119
                  ) len uvediem, že ak by Súdny dvor prijal vyššie navrhovaný výklad, pochybujem, že by bolo potrebné za takých okolností, ako sú okolnosti sporu vo veci samej, uplatniť uvedený zákaz, keďže sporný pojem „Glen“ nevykazuje dostatočne priamu a úzku spojitosť s predmetných chráneným zemepisným označením „Scotch Whisky“, a dokonca ani s krajinou, ku ktorej sa viaže, konkrétne so „Spojeným kráľovstvom (Škótskom)“ na to, aby bol tento pojem považovaný za pojem predstavujúci „neprav[é] alebo zavádzajúc[e] označen[ie]…, pri ktorom existuje pravdepodobnosť, že bude vyjadrovať falošný dojem týkajúci sa… pôvodu [výrobku]“ (
                     120
                  ).
            
         
               108.
            
            
               Subsidiárne, pre prípad, že by uvedené písmeno c) Súdny dvor vykladal v tom zmysle, že treba pristúpiť k preskúmaniu zahŕňajúcemu všetky informácie týkajúce sa sporného označenia, domnievam sa, že toto preskúmanie by malo logicky viesť a fortiori k rovnakému konkrétnemu výsledku. Ak by sa totiž v prejednávanej veci mali vziať do úvahy všetky informácie na etikete, ktoré výslovne uvádzajú presný pôvod predmetného výrobku, ako to zdôrazňuje Komisia, len ťažko si možno predstaviť, že by použitie pojmu „Glen“ bolo považované za použitie, ktoré spadá pod zákaz uvedený v tomto ustanovení. (
                     121
                  )
            
         
         V. Návrh
      
      
               109.
            
            
               Vzhľadom na vyššie uvedené úvahy navrhujem, aby Súdny dvor odpovedal na prejudiciálne otázky, ktoré mu položil Landgericht Hamburg (Krajinský súd Hamburg, Nemecko), takto:
               
                        1.
                     
                     
                        Článok 16 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 z 15. januára 2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 1576/89 sa má vykladať v tom zmysle, že „nepriam[e]… použit[ie]“ registrovaného zemepisného označenia zakázané týmto ustanovením vyžaduje, aby bolo sporné označenie zhodné s dotknutým označením, alebo aby bolo zvukovo a/alebo vizuálne podobné. Nestačí preto, aby tento názov mohol vyvolať vo vedomí cieľovej skupiny spotrebiteľov akúkoľvek myšlienkovú asociáciu s označením alebo príslušnou zemepisnou oblasťou.
                     
                  
                        2.
                     
                     
                        Článok 16 písm. b) nariadenia č. 110/2008 sa má vykladať v tom zmysle, že „pripodobenie“ registrovanému zemepisnému označenia zakázané týmto ustanovením nevyžaduje, aby sporné označenie nevyhnutne vykazovalo zvukovú a vizuálnu príbuznosť s dotknutým označením, ale že napriek tomu nestačí, ak označenie môže vyvolať u spotrebiteľa akúkoľvek myšlienkovú asociáciu s chráneným označením alebo so súvisiacou zemepisnou oblasťou. Ak taká príbuznosť neexistuje, treba vziať do úvahy pojmovú blízkosť existujúcu prípadne medzi dotknutým označením a sporným označením, pokiaľ je táto blízkosť takej povahy, že v mysli spotrebiteľa sa vybaví obraz výrobku chráneného týmto označením.
                        Na účely konštatovania existencie „pripodobenia“ zakázaného podľa uvedeného článku 16 písm. b) netreba vziať do úvahy doplňujúce informácie uvedené na stranách sporného označenia pri opise, prezentácii alebo označovaní dotknutého výrobku, najmä informácie o jeho skutočnom pôvode.
                     
                  
                        3.
                     
                     
                        Článok 16 písm. c) nariadenia č. 110/2008 sa má vykladať v tom zmysle, že na účely konštatovania existencie „nepravým alebo zavádzajúcim označením“ zakázaného týmto ustanovením nie je potrebné vziať do úvahy doplňujúce informácie, ktoré sú uvedené na stranách sporného označenia pri opise, prezentácii alebo označovaní dotknutého výrobku najmä informácie o jeho skutočnom pôvode.
                     
                  
         (
            1
         )	Jazyk prednesu: francúzština.
      (
            2
         )	Ú. v. EÚ L 39, 2008, s. 16. Toto nariadenie bolo predmetom viacerých zmien, ale ustanovenia relevantné v prejednávanej veci nimi neboli dotknuté.
      (
            3
         )	Podľa článku 15 ods. 1 nariadenia č. 110/2008 „zemepisné označenie“ je „označenie, ktoré označuje liehovinu ako liehovinu pochádzajúcu z určitého územia, krajiny, regiónu alebo lokality na tomto území, ak možno pripísať danú kvalitu, povesť alebo iné charakteristické vlastnosti liehoviny v podstatnej miere jej zemepisnému pôvodu“.
      (
            4
         )	Pozri rozsudky zo 14. júla 2011, Bureau national interprofessionnel du Cognac (C‑4/10 a C‑27/10, EU:C:2011:484, body 2 a 16), ako aj z 21. januára 2016, Viiniverla (C‑75/15, EU:C:2016:35, body 10 a 11).
      (
            5
         )	Podľa TSWA by sa na použitie sporného označenia mohli kumulatívne vzťahovať tri pojmy uvedené v písmenách a), b) a c) tohto článku 16, ktoré sú uvedené v prejudiciálnych otázkach. V tejto súvislosti by som chcel len poznamenať, že vnútroštátny súd nestanovil poradie prednosti medzi prípadmi spomenutými v uvedených ustanoveniach a nepýta sa Súdneho dvora, či je taká kumulácia právnej kvalifikácie možná.
      (
            6
         )	Rád by som spresnil, že návrh na začatie prejudiciálneho konania používa nemecké prídavné meno „optisch“, ktoré sa doslovne prekladá do francúzštiny ako „optique“ [optický], ale že sa mi z lexikálneho hľadiska zdá presnejšie použitie pojmu „visuel“ [vizuálny], ktoré teda budem v týchto návrhoch používať, rovnako ako Súdny dvor vo svojej najnovšej judikatúre v tejto oblasti.
      (
            7
         )	Pozri najmä poznámku pod čiarou 72 nižšie.
      (
            8
         )	Pozri najmä rozsudky z 13. februára 2014, Maks Pen (C‑18/13, EU:C:2014:69, bod 30); z 3. septembra 2015, Costea (C‑110/14, EU:C:2015:538, bod 13), ako aj rozsudok z 10. marca 2016, Safe Interenvíos (C‑235/14, EU:C:2016:154, bod 119).
      (
            9
         )	Pozri najmä rozsudky z 21. januára 2016, Viiniverla (C‑75/15, EU:C:2016:35, bod 31), ako aj z 5. decembra 2017, M.A.S. a M. B. (C‑42/17, EU:C:2017:936, bod 23).
      (
            10
         )	Spresňuje, že s cieľom ich opravy podala odvolanie, ktoré uvedený súd vyhlásil za neprípustné.
      (
            11
         )	Pozri najmä poznámku pod čiarou 38 nižšie.
      (
            12
         )	Pozri najmä rozsudok zo 4. apríla 2000, Darbo (C‑465/98, EU:C:2000:184, bod 19).
      (
            13
         )	Pozri najmä rozsudok z 1. februára 2017Município de Palmela (C‑144/16, EU:C:2017:76, bod 20).
      (
            14
         )	Pozri najmä body 31, 62 a 95 a nasl. nižšie.
      (
            15
         )	Vnútroštátny súd v tejto súvislosti cituje „Tilmann GRUR 832, 1992, 829 f); STRÖBELE/HACKER: Markengesetz. 11. Aufl., § 135 Rn. 16“ a uvádza, že títo autori sa vyjadrili k ustanoveniu, ktoré je analogické článku 16 nariadenia č. 110/2008, konkrétne k článku 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (Ú. v. EÚ L 343, 2012, s. 1), rovnako ako aj „INGERL/ROHNKE: Markengesetz. 3. Aufl., § 135 Rn. 4“.
      (
            16
         )	Tento súd konštatuje, že až doteraz Súdny dvor len všeobecne uviedol, že „článok 16 písm. a) až d) nariadenia č. 110/2008 upravuje rôzne prípady, keď je uvádzanie výrobku na trh sprevádzané výslovným alebo implicitným odkazom na zemepisné označenie za podmienok, ktoré môžu uviesť verejnosť do omylu či prinajmenšom vyvolať v jej mysli myšlienkovú asociáciu týkajúcu sa pôvodu výrobku, alebo hospodárskemu subjektu umožniť neoprávnene ťažiť z povesti predmetného zemepisného označenia“ (rozsudok zo 14. júla 2011, Bureau national interprofessionnel du Cognac, C‑4/10 a C‑27/10, EU:C:2011:484, bod 46).
      (
            17
         )	Presnejšie, podľa pána Klotza musí byť sporná informácia nevyhnutne „totožná“ s chráneným zemepisným označením; podľa francúzskej vlády musí byť „totožná alebo [prinajmenšom] veľmi podobná zo zvukového a/alebo vizuálneho hľadiska“; podľa holandskej vlády by mala „odkazovať“ na zemepisné označenie, a to dokonca aj v prípade, ak by mohla u cieľových skupín verejnosti vyvolať myšlienkovú asociáciu; podľa Komisie nejde o „použitie“ zemepisného označenia vtedy, keď je použité „iné označenie“.
      (
            18
         )	Pozri najmä rozsudok z 15. novembra 2017, Geissel a Butin (C‑374/16 a C‑375/16, EU:C:2017:867, bod 32 a citovaná judikatúra).
      (
            19
         )	V tomto poslednom ohľade TSWA tvrdí, že označenie „Glen“ by malo byť v danom prípade zakázané, keďže ide o výrobok, ktorý je „porovnateľný“ so „Scotch Whisky“, ale nemá škótsky pôvod. Domnieva sa však, že položená otázka sa týka tiež druhého predpokladu spomenutého v uvedenom článku 16 písm. a) z toho dôvodu, že skutočnosť, že výrobky sú porovnateľné, nevylučuje využívanie dobrého mena chráneného zemepisného označenia. Poznamenávam, že vnútroštátny súd nezaujal stanovisko k tejto otázke ale že Súdny dvor už rozhodol, že „[keď sú] výrobk[ami] neoznačen[ými] zemepisným označením… liehoviny, je zrejme oprávnené domnievať sa, že by mohlo ísť o výrobky porovnateľné s liehovinami zapísanými pod týmto zemepisným označením“ (rozsudok zo 14. júla 2011, Bureau national interprofessionnel du Cognac, C‑4/10 a C‑27/10, EU:C:2011:484, bod 54).
      (
            20
         )	Kurzívou zvýraznil generálny advokát.
      (
            21
         )	Pozri analogicky rozsudok zo 14. septembra 2017, ÚHVT/Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto (C‑56/16 P, EU:C:2017:693, bod 114 a nasl.), v ktorom sú uvedené kritériá myšlienkovej asociácie medzi sporným označením a chráneným názvom, ktoré sa viažu na vnímanie „logick[ého] a koncepčn[ého] cel[ku]“ alebo „zemepisn[ého] odkaz[u] na víno Porto, ktorý je chránený predmetným označením pôvodu“ zo strany relevantných skupín verejnosti.
      (
            22
         )	Rovnako vo svojich návrhoch prednesených vo veci Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (C‑393/16, EU:C:2017:581, bod 42 a nasl.) sa generálny advokát Campos Sánchez‑Bordona vo veci ustanovenia rovnocenného s uvedeným článkom 16 písm. a) tiež domnieval, že pojem „priam[e] alebo nepriam[e] komerčn[é] použit[ie]“ sa môže vzťahovať na použitie chráneného označenia pôvodu (v tejto veci, chráneného zemepisného označenia) nielen v rovnakej forme, ale tiež v podobnej forme.
      (
            23
         )	Komisia uvádza, že nevyhnutnosť použitia samotného zemepisného označenia však nevylučuje jeho preklad a dodáva, že v tejto veci o taký prípad zjavne nejde.
      (
            24
         )	Holandská vláda uvádza – fiktívny – príklad nepriameho komerčného použitia chráneného zemepisného označenia „Scotch Whisky“ v rámci reklamnej kampane, ktorá by znela takto: „Glen Buchenbach má chuť Scotch Whisky“.
      (
            25
         )	Pozri tiež odbornú literatúru citovanú v návrhu na začatie prejudiciálneho konania, ktorá sa spomína v poznámke pod čiarou 15.
      (
            26
         )	Pozri rozsudky zo 14. júla 2011, Bureau national interprofessionnel du Cognac (C‑4/10 a C‑27/10, EU:C:2011:484, body 56 a 57), ako aj z 21. januára 2016, Viiniverla (C‑75/15, EU:C:2016:35, body 33 až 35).
      (
            27
         )	Pokiaľ ide o výklad uvedeného článku 16 písm. b), pozri odpoveď na druhú prejudiciálnu otázku, ktorá je uvedená v bode 48 a nasl. nižšie.
      (
            28
         )	Pozri tiež odôvodnenie 1 nariadenia č. 110/2008 a dôvodovú správu k návrhu Komisie z 15. decembra 2005, ktorý viedol k prijatiu tohto nástroja [návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o definovaní, popise, prezentácii a označovaní liehovín, KOM(2005) 125 v konečnom znení, s. 2], kde bola zistená potreba zlepšiť jasnosť pravidiel práva Únie dovtedy uplatniteľných v oblasti alkoholických nápojov.
      (
            29
         )	Kurzívou zvýraznil generálny advokát.
      (
            30
         )	Pozri bod citovaný v poznámke pod čiarou 16, vo vzťahu ku ktorému TSWA tvrdí, že nemecká jazyková verzia (ktorá uvádza iba „asociáciu“) je zužujúca v porovnaní so španielskou, anglickou, francúzskou alebo talianskou jazykovou verziou (ktoré uvádzajú „myšlienkovú asociáciu“) a že treba uprednostniť túto neskôr uvedenú širšiu formuláciu tak, že „asociácia“ sa vzťahuje na stav mysle, ktorý vyvolá zemepisné označenie, a nie na asociáciu so zemepisným označením samotným.
      (
            31
         )	Ciele uvedené v článku 16 sú zdôraznené v rozsudkoch zo 14. júla 2011, Bureau national interprofessionnel du Cognac (C‑4/10 a C‑27/10, EU:C:2011:484, bod 47), ako aj z 21. januára 2016 (Viiniverla, C‑75/15, EU:C:2016:35, body 23 a 24).
      (
            32
         )	Konkrétne článok 118m ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 299, 2007, s. 1), zmenené nariadením Rady (ES) č. 491/2009 z 25. mája 2009 (Ú. v. EÚ L 154, 2009, s. 1).
      (
            33
         )	O podobnostiach medzi článkom 16 nariadenia č. 110/2008 a článkom 118m ods. 2 nariadenia č. 1234/2007 pozri rozsudok z 20. decembra 2017, Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (C‑393/16, EU:C:2017:991, body 18, 34, 39 a 40), rovnako ako aj návrhy, ktoré predniesol generálny advokát Campos Sánchez‑Bordona vo veci Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (C‑393/16, EU:C:2017:581, bod 60 a poznámka pod čiarou 16).
      (
            34
         )	Podľa rozsudku z 20. decembra 2017, Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (C‑393/16, EU:C:2017:991, bod 38), „v súvislosti s ochranou [chránených označení pôvodu] a [chránených zemepisných označení], nariadenie č. 1234/2007 predstavuje nástroj spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorý sa v podstate v prospech spotrebiteľov snaží zabezpečiť, aby sa poľnohospodárske výrobky, ktoré sú nositeľmi zemepisných označení zaregistrovaných podľa tohto nariadenia, z dôvodu ich pôvodu v určitej zemepisnej oblasti vyznačovali určitými osobitnými vlastnosťami, a preto ponúkali záruku kvality spojenú s ich zemepisným pôvodom, s cieľom umožniť poľnohospodárskym podnikom, ktoré vynaložili úsilie na dosiahnutie skutočnej kvality, aby dosahovali vyššie príjmy, a zabrániť tomu, aby tretie osoby zneužívajúco ťažili z dobrej povesti vyplývajúcej z kvality týchto výrobkov“ (kurzívou zvýraznil generálny advokát).
      (
            35
         )	Pripomínam, že článok 15 ods. 4 nariadenia č. 110/2008 vyžaduje, že „liehoviny, ktoré majú zemepisné označenie zapísané v prílohe III, musia byť v súlade so všetkými špecifikáciami technickej dokumentácie stanovenými podľa článku 17 ods. 1“.
      (
            36
         )	Pozri v tomto zmysle rozsudky zo 14. júla 2011, Bureau national interprofessionnel du Cognac (C‑4/10 a C‑27/10, EU:C:2011:484, bod 46), ako aj z 20. decembra 2017, Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (C‑393/16, EU:C:2017:991, body 39 a 40).
      (
            37
         )	Konkrétne „Swabian… Whisky“ (švábska whisky), „Deutsches Erzeugnis“ (nemecký výrobok), „Hergestellt in den Berglen“ (vyrobené v Berglene).
      (
            38
         )	TSWA navrhuje takto preformulovať druhú časť prvej prejudiciálnej otázky z toho dôvodu, že pojem „kontext“ („Umfeld“ v nemčine, jazyku tohto konania), ktorý v nej použil vnútroštátny súd nevyplýva ani z nariadenia č. 110/2008, ani z judikatúry Súdneho dvora, a teda že treba skôr odkazovať na pojmy „prezentácia“, „označovanie“ a „obal“ definované v bodoch 15 až 17 prílohy I tohto nariadenia, na ktoré, ako sa zdá, táto otázka vzhľadom na odôvodnenie návrhu na začatie prejudiciálneho konania v zásade poukazuje.
      (
            39
         )	Pán Klotz, francúzska vláda ani Komisia nepredkladajú v tejto záležitosti žiadne stanovisko vzhľadom na odpoveď, ktorú navrhujú pre prvú časť prvej prejudiciálnej otázky.
      (
            40
         )	Z dôvodov uvedených v bode 42 vyššie.
      (
            41
         )	Pozri tiež bod 40 vyššie.
      (
            42
         )	Uvedený článok 16 písm. b) tiež uvádza, že nezáleží na tom, že „je použité zemepisné označenie v preklade, alebo sprevádzané výrazmi, ako napríklad ‚ako‘, ‚typ‘, ‚štýl‘, ‚výrobok‘, ‚príchuť‘, alebo iným podobným výrazom“. Napriek použitiu takýchto, domnele opravných, výrazov je totiž naďalej spotrebiteľ uvádzaný do omylu posolstvom hlavného označenia, ktoré predstavuje neoprávnené naviazanie na uvedené označenie.
      (
            43
         )	O prípadnej relevantnosti kontextu sporného prvku z hľadiska článku 16 písm. b) nariadenia č. 110/2008 pozri odpoveď na druhú časť druhej prejudiciálnej otázky uvedenú v bode 69 a nasl. nižšie.
      (
            44
         )	Rozsudok z 21. januára 2016, Viiniverla (C‑75/15, EU:C:2016:35, bod 21 a citovaná judikatúra).
      (
            45
         )	Taká podobnosť, o akú podľa príkladu uvedeného vnútroštátnym súdom ide medzi sporným označením „Verlados“ a registrovaným zemepisným označením „Calvados“ vo veci, ktorá viedla k rozsudku z 21. januára 2016, Viiniverla (C‑75/15, EU:C:2016:35).
      (
            46
         )	Sporný prvok „Glen“ sa očividne tak zvukovo, ako aj vizuálne líši od registrovaného zemepisného označenia „Scotch Whisky“.
      (
            47
         )	Uvádzam, že francúzska a talianska vláda tiež kladú dôraz na kritérium „pojmovej blízkosti“, avšak nimi navrhovanú odpoveď neodvíjajú od tohto kritéria, ale od kritéria „myšlienkovej asociácie“ spomínanej vnútroštátnym súdom.
      (
            48
         )	Rozsudok z 21. januára 2016, Viiniverla (C‑75/15, EU:C:2016:35, bod 21 a citovaná judikatúra).
      (
            49
         )	Naopak, nejde o jednoduché „pripodobenie“ ale o „použitie“ v zmysle analogického ustanovenia písmena a) článku 16 nariadenia č. 110/2008 vtedy, keď je chránené označenie zahrnuté v celosti do označenia potraviny na opísanie jej chute (pozri rozsudok z 20. decembra 2017, Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, C‑393/16, EU:C:2017:991, body 57 a 58).
      (
            50
         )	Pokiaľ ide o sporné označenia „Cambozola“, „parmesan“, „KONJAKKI“, „Verlados“ a „Port Charlotte“, pozri rozsudky zo 4. marca 1999, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola (C‑87/97, EU:C:1999:115, bod 25); z 26. februára 2008, Komisia/Nemecko (C‑132/05, EU:C:2008:117, bod 44); zo 14. júla 2011, Bureau national interprofessionnel du Cognac (C‑4/10 a C‑27/10, EU:C:2011:484, bod 56); z 21. januára 2016, Viiniverla (C‑75/15, EU:C:2016:35, bod 21), rovnako ako aj zo 14. septembra 2017, EUIPO/Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto (C‑56/16 P, EU:C:2017:693, bod 122).
      (
            51
         )	Pozri najmä rozsudok z 21. januára 2016, Viiniverla (C‑75/15, EU:C:2016:35, body 21, 32, 35 a 48, ako aj citovaná judikatúra). Podľa Komisie z tohto kritéria obsiahnutého v judikatúre vyplýva, že medzi dotknutým výrobkom a chráneným zemepisným označením sa ihneď a presne vytvára myšlienková asociácia.
      (
            52
         )	Rozsudok z 21. januára 2016, Viiniverla (C‑75/15, EU:C:2016:35, bod 22), kurzívou zvýraznil generálny advokát.
      (
            53
         )	Rozsudok z 21. januára 2016, Viiniverla (C‑75/15, EU:C:2016:35, body 25, 28 a 48).
      (
            54
         )	Pozri v tomto zmysle rozsudok zo 14. septembra 2017, ÚHVT/Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto (C‑56/16 P, EU:C:2017:693, body 122 až 125).
      (
            55
         )	Pozri najmä rozsudok z 21. januára 2016 (Viiniverla, C‑75/15, EU:C:2016:35, body 33, 34, 38 až 40 a 48, ako aj citovaná judikatúra).
      (
            56
         )	Konkrétne všetci účastníci konania s výnimkou pána Klotza a holandskej vlády.
      (
            57
         )	Pozri najmä rozsudky zo 4. marca 1999, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola (C‑87/97, EU:C:1999:115, bod 27); z 26. februára 2008, Komisia/Nemecko (C‑132/05, EU:C:2008:117, bod 46); zo 14. júla 2011, Bureau national interprofessionnel du Cognac (C‑4/10 a C‑27/10, EU:C:2011:484, body 57 a 58), ako aj z 21. januára 2016, Viiniverla (C‑75/15, EU:C:2016:35, body 38 až 40).
      (
            58
         )	Pozri bod 55 vyššie.
      (
            59
         )	Pozri rozsudky z 26. februára 2008, Komisia/Nemecko (C‑132/05, EU:C:2008:117, body 47 a 48), ako aj z 21. januára 2016, Viiniverla (C‑75/15, EU:C:2016:35, bod 35).
      (
            60
         )	Pričom nie je rozhodujúce, že priemerný európsky spotrebiteľ nepodstupuje riziko zámeny sporného výrobku s výrobkom, ktorý oprávnene nesie predmetné chránené označenie (pozri judikatúru uvedenú v bode 79 nižšie).
      (
            61
         )	Účely analyzované v bode 34 a nasl. vyššie.
      (
            62
         )	Kurzívou zvýraznil generálny advokát.
      (
            63
         )	Pozri bod 31 a nasl. vyššie.
      (
            64
         )	Pozri analogicky rozsudok zo 14. septembra 2017, ÚHVT/Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto (C‑56/16 P, EU:C:2017:693, body 80 a 81).
      (
            65
         )	V tejto súvislosti pán Klotz uvádza konkrétne rozsudok z 20. mája 2003, Consorzio del Prosciutto di Parma a Salumificio S. Rita (C‑108/01, EU:C:2003:296, bod 66 a citovaná judikatúra).
      (
            66
         )	Krajina pôvodu tak, ako sa objavuje v prílohe III nariadenia č. 110/2008 pre chránené zemepisné označenie „Scotch Whisky“.
      (
            67
         )	Holandská vláda správne zdôrazňuje súvislosť medzi ochranou priznanou nariadením č. 110/2008 zemepisným označeniam a slobodou podnikov zvoliť si názov výrobku, či už je alebo nie je chránený právom ochranných známok, pričom poznamenala, že cieľom uvedeného nariadenia je vyhnúť sa zneužívajúcemu použitiu označenia „Scotch Whisky“ pre whisky, ktorá nebola vyrobená v Škótsku, zatiaľ čo individuálna ochrana ochrannou známkou má za cieľ poskytnúť podniku možnosť odlíšiť sa a zabrániť tretím osobám používať ochrannú známku (o väzbách vytvorených s právom ochranných známok článkom 23 tohto nariadenia, pozri BLAKENEY, M.: The protection of geographical indications, Law and practice. Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2014, s. 286).
      (
            68
         )	Z ustálenej judikatúry vyplýva, že v rámci konania upraveného v článku 267 ZFEÚ, ktorý vychádza z jednoznačného rozdelenia úloh medzi vnútroštátnymi súdmi a Súdnym dvorom, je na posúdenie konkrétneho skutkového stavu príslušný vnútroštátny súd (pozri najmä rozsudky z 8. mája 2008, Danske Svineproducenter, C‑491/06, EU:C:2008:263, bod 23, rovnako ako aj z 25. októbra 2017, Polbud – Wykonawstwo, C‑106/16, EU:C:2017:804, bod 27) a to o to viac, že Súdny dvor v tomto ohľade nutne nemá k dispozícii všetky potrebné podklady (pozri najmä rozsudky z 21. júna 2007, Omni Metal Service, C‑259/05, EU:C:2007:363, bod 15, rovnako ako aj z 9. februára 2017, Madaus, C‑441/15, EU:C:2017:103, bod 35).
      (
            69
         )	Pozri judikatúru citovanú v poznámke pod čiarou 9.
      (
            70
         )	Podľa TSWA pochádza sporné označenie, konkrétne „Glen“, zo škótskej galčiny a používa sa najmä v Škótsku ako bežný miestny názov a veľmi rozsiahlo ako prvok názvu škótskej whisky, s ktorou si európski a nemeckí spotrebitelia toto slovo v prvom rade spoja. Naopak, podľa pána Klotza tento pojem neoznačuje škótsky pôvod, keďže je v angličtine bežným slovom pochádzajúcim z írskej galčiny a nesie ho množstvo miest, riek a údolí nachádzajúcich sa mimo Škótska, rovnako ako aj whisky vyrábaná vo zvyšku sveta.
      (
            71
         )	Komisia uvádza, že TSWA sa neúspešne snažila zabrániť zápisu ochrannej známky „Glen Breton“ liehovaru Glenora so sídlom v provincii Nové Škótsko (Kanada) [pozri rozsudok Cour d’appel fédérale, Kanada, z 22. januára 2009, Glenora Destillers International Ltd v. The Scotch Whisky Association, 2009 FCA 16, (2010) 1 F.C.R. 195]. Dodáva, že naopak, TSWA nenamietala proti zápisu ochrannej známky „Glen Buchenbach“, o ktorú ide v spore vo veci samej v roku 2013 v Nemecku. Uvádzam, že TSWA sa tiež nepodarilo na základe článkov 10 a 16 nariadenia č. 110/2008 zakázať vo Francúzsku používanie ochrannej známky „Wel Scotch“ pre pivo (pozri rozsudok Cour de cassation, Obchodná komora z 29. novembra 2011, 10 – 25.703, uverejnený v bulletine).
      (
            72
         )	Pán Klotz spresňuje, že tento zoznam nie je vyčerpávajúci, a poukazuje na whisky „Old Glen Malt Whisky“ vyrábanú v Kentucky (Spojené štáty) a whisky vyrábanú v Austrálii spoločnosťou Castle Glen Distillery. Treba však pripomenúť, že na to, aby boli tieto informácie rozhodujúce, treba preukázať, že si ich je priemerný európsky spotrebiteľ vedomý.
      (
            73
         )	Komisia tvrdí, že pojem „Glen“ nevytvára dostatočnú spojitosť s chráneným zemepisným označením „Scotch Whisky“, keďže nie všetky škótske whisky sú predávané pod označením „Glen“, tento pojem nie je označením, ktoré by bolo bežne používané spotrebiteľmi pre škótsku whisky, nie je ani slovom výlučne škótskeho pôvodu, ale galského pôvodu a používa sa tiež v Írsku a prieskum ukazuje jeho obmedzenia na nemeckom trhu a napokon s ním nie je spojená automatická myšlienková asociácia.
      (
            74
         )	Ako je definovaná v judikatúre Súdneho dvora uvedenej v bode 56 vyššie.
      (
            75
         )	Komisia poznamenáva, že nemožno vylúčiť, že cieľom použitia slova „Glen“, ktoré nemá samostatný význam v nemeckom jazyku, bolo dodať dotknutému výrobku určitú prestíž, pretože tento pojem sa používa aj pre niektoré whisky vysokej kvality, ale že sa napriek tomu zdá, že vzhľadom na neexistenciu dostatočnej spojitosti s registrovaným označením „Scotch Whisky“ v tomto prípade ide len o dômyselnú obchodnú stratégiu.
      (
            76
         )	Pozri bod 65 vyššie.
      (
            77
         )	O údajoch uvedených na etikete výrobku, o ktorý ide v spore vo veci samej týkajúcich sa jeho nemeckého pôvodu pozri poznámku pod čiarou 37.
      (
            78
         )	Podľa pána Klotza treba nevyhnutne vziať do úvahy, že sporný prvok „Glen“ je zahrnutý do celého označenia „Glen Buchenbach“ a že je na etikete doplnený o viaceré údaje uvádzajúce skutočný pôvod výrobku, o ktorom sa spotrebiteľ dozvie v rovnakom okamihu, ako o označení „Glen Buchenbach“ v celosti.
      (
            79
         )	V súvislosti s touto konkrétnou formuláciou navrhovanej odpovede pozri pripomienky TSWA uvedené v poznámke pod čiarou 38.
      (
            80
         )	Pozri odkaz na tieto ďalšie údaje v poznámke pod čiarou 42.
      (
            81
         )	Možné nosiče informácií, ktoré sú uvedené nielen v bodoch 14 až 17 prílohy I nariadenia č. 110/2008 (kde sú tieto štyri pojmy definované), ale tiež výslovne v článku 16 písm. c), ktoré odkazuje na údaje obsiahnuté v „popis[e], prezentáci[i] a označovan[í]“ výrobku (tri pojmy objavujúce sa tiež v názve tohto nariadenia). O požadovanom výklade tohto posledného uvedeného ustanovenia, pozri bod 84 a nasl. nižšie.
      (
            82
         )	Pozri rozsudok z 21. januára 2016, Viiniverla (C‑75/15, EU:C:2016:35, bod 43 a citovaná judikatúra), ako aj analogicky rozsudok zo 4. marca 1999, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola (C‑87/97, EU:C:1999:115, body 29 a 43).
      (
            83
         )	Pozri rozsudok z 21. januára 2016, Viiniverla (C‑75/15, EU:C:2016:35, body 45, 51 a 52, ako aj citovaná judikatúra). Pozri tiež, pokiaľ ide o chránené označenie pôvodu „Porto/Port“ a ochrannú známku „Port Charlotte“, návrhy, ktoré predniesol generálny advokát Campos Sánchez‑Bordona vo veci ÚHVT/Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto (C‑56/16 P, EU:C:2017:394, bod 95 a nasl.), ako aj rozsudok zo 14. septembra 2017, ÚHVT/Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto (C‑56/16 P, EU:C:2017:693, bod 123).
      (
            84
         )	Rozsudok z 21. januára 2016, Viiniverla (C‑75/15, EU:C:2016:35, body 11, 12, 29, 49 a nasl.), týkajúci sa nápoja nazvaného „Verlados“, vo vzťahu ku ktorému bolo uvedené, že tento názov odkazuje na názov podniku (Viiniverla), rovnako ako aj dediny (Verla, Fínsko), v ktorej bol uvedený nápoj vyrábaný, a nie na francúzske zemepisné označenie „Calvados“.
      (
            85
         )	Je pravda, že v rozsudku zo 4. marca 1999, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola (C‑87/97, EU:C:1999:115, body 27 a 28), Súdny dvor považoval za relevantné zohľadnenie reklamného materiálu vykonané vnútroštátnym súdom, ktorý, ako sa zdá, naznačoval, že zvuková podobnosť medzi označeniami „Cambozola“ a „Gorgonzola“ nie je vecou náhody, ale to len na to, aby túto podobnosť charakterizoval, a teda odôvodnil právnu kvalifikáciu „pripodobenia“.
      (
            86
         )	Rozsudok z 21. januára 2016, Viiniverla (C‑75/15, EU:C:2016:35, bod 42 a nasl.).
      (
            87
         )	Irelevantná je rovnako skutočnosť, že výrobok sa prípadne uvádza na trh len na miestnej úrovni a/alebo v malých množstvách (rozsudok z 21. januára 2016, Viiniverla, C‑75/15, EU:C:2016:35, bod 46 a 47).
      (
            88
         )	Pozri rozsudok z 21. januára 2016, Viiniverla (C‑75/15, EU:C:2016:35, bod 27).
      (
            89
         )	V prejednávanej veci slová „Swabian [švábsky]“, „Deutsches Erzeugnis [nemecký výrobok]“ a „Hergestellt in den Berglen [vyrobené v Berglene]“ uvedené na etikete výrobku.
      (
            90
         )	Tento súd spresňuje, že podľa jeho názoru treba rozhodnúť o tom, či pojem „Glen“ vyvoláva omyl u cieľových skupín verejnosti len vtedy, ak kontext nehrá žiadnu úlohu. Naopak, ak treba kontext zohľadniť, TSWA by nemohla založiť svoju žalobu na článku 16 písm. c) nariadenia č. 110/2008 vzhľadom na to, že táto žaloba požaduje jednoznačný zákaz používania uvedeného pojmu, bez ohľadu na prípadnú prítomnosť označení nazývaných „délocalisantes“ (poukazujúcich na skutočný pôvod dotknutého výrobku).
      (
            91
         )	Presnejšie, podľa holandskej vlády „neprichádza do úvahy nepravé alebo zavádzajúce označenie v zmysle článku 16 písm. c) nariadenia č. 110/2008 vtedy, ak sa nijako neodkazuje na zemepisné označenie alebo na pojem zodpovedajúci tomuto označeniu a jeho prekladu a keď okrem toho
         etiketa výrobku jasne uvádza pôvod liehoviny“ (kurzívou zvýraznil generálny advokát). Pokiaľ ide o prvý prvok navrhovanej odpovede, táto vláda sa odvoláva na bod 60 rozsudku zo 14. júla 2011, Bureau national interprofessionnel du Cognac (C‑4/10 a C‑27/10, EU:C:2011:484), kde sa uvádza „používanie ochrannej známky obsahujúcej zemepisné označenie alebo výraz zodpovedajúci tomuto označeniu a jeho prekladu“, čo je však znenie, ktoré podľa mňa bude vyhovovať len skutkovým okolnostiam uvedeného prípadu (pozri najmä body 16 a 38 rozsudku).
      (
            92
         )	Jazyk konania v tejto veci.
      (
            93
         )	Rozdiel existuje tiež v španielskej jazykovej verzii [„todo“ nasledované jednotným číslom v písmenách a) a b); „cualquier“ v písmenách c) a d), ale bez použitia množného čísla, ktoré sa nachádza v nemeckej jazykovej verzii]. Naopak rovnaké slovo, ktorého zmysel vyvoláva dojem izolovaného prvku spomedzi celku, je použité, pričom je nasledované jednotným číslom, tak v písmene c), ako aj v písmenách a), b) a d) najmä v dánskej („enhver“), anglickej („any“), francúzskej („toute“), talianskej („qualsiasi“), portugalskej („qualquer“) a švédskej („varje“) jazykovej verzii.
      (
            94
         )	Pozri najmä rozsudky z 26. júla 2017, Mengesteab (C‑670/16, EU:C:2017:587, bod 82), ako aj z 12. októbra 2017, Lombard Ingatlan Lízing (C‑404/16, EU:C:2017:759, bod 21).
      (
            95
         )	O normatívnom systéme, do ktorého patrí článok 16 písm. c) nariadenia č. 110/2008 a o jeho cieľoch, pozri bod 95 a nasl. nižšie.
      (
            96
         )	A to aj v nemeckom znení uvedeného článku 16 písm. c).
      (
            97
         )	Zdá sa mi, že tento výraz len spresňuje, že označenie, ktoré je podozrivé z toho, že je nepravým alebo zavádzajúcim sa môže nachádzať na jednom z troch uvedených nosičov bez toho, aby rozhodol o otázke, či uvedené označenie musí byť skúmané izolovane alebo spoločne s ďalšími informáciami, ktoré sa prípadne tiež nachádzajú v popise, prezentácii a označovaní.
      (
            98
         )	Francúzska vláda sa tiež domnieva, že na účely posúdenia toho, či pri spornom označení „existuje pravdepodobnosť, že bude vyjadrovať falošný dojem týkajúci sa… pôvodu [výrobku]“ v zmysle písm. c) uvedeného článku 16 musí byť relevantným vnímaním vnímanie „riadne informovaného, primerane pozorného a obozretného priemerného spotrebiteľa“, ako to Súdny dvor rozhodol pokiaľ ide o písm. b) toho istého článku (pozri rozsudok z 21. januára 2016, Viiniverla, C‑75/15, EU:C:2016:35, bod 28). Poznamenávam však, že v prejednávanej veci nie je Súdnemu dvoru v tejto záležitosti položená otázka.
      (
            99
         )	Odpoveď, podľa ktorej nie je potrebné zohľadniť okolnosti kontextu sporného označenia na určenie toho, či existuje „pripodobenie“ v zmysle uvedeného písmena b) (pozri bod 69 a nasl. vyššie).
      (
            100
         )	O cieľoch sledovaných predmetnými pravidlami pozri bod 98 a nasl. nižšie.
      (
            101
         )	Podľa Komisie „tretí prípad ochrany uvedený v písmene c) sa odlišuje od dvoch prvých prípadov, keďže sporný pojem nevyvoláva automaticky u spotrebiteľa myšlienkovú asociáciu s registrovaným zemepisným označením“.
      (
            102
         )	Konkrétne článok 118m ods. 2 nariadenia č. 1234/2007 (pozri tiež poznámky pod čiarou 32 a 33).
      (
            103
         )	Pozri v tomto zmysle návrhy, ktoré predniesol generálny advokát Campos Sánchez‑Bordona vo veci Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (C‑393/16, EU:C:2017:581, body 46 a 104).
      (
            104
         )	Pozri bod 36 a nasl. vyššie.
      (
            105
         )	Konkrétne „každ[é] ďalš[ie] neprav[é] alebo zavádzajúc[e] označen[ie]… v oblasti popisu, prezentácie a označovania produktu“.
      (
            106
         )	Smernica Európskeho parlamentu a Rady z 20. marca 2000 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa označovania, prezentácie a reklamy potravín (Ú. v. ES L 109, 2000, s. 29; Mim. vyd. 15/005, s. 75).
      (
            107
         )	Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a ktorým sa zrušuje smernica Komisie 87/250/EHS, smernica Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 1999/10/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice Komisie 2002/67/ES a 2008/5/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 608/2004 (Ú. v. EÚ L 304, 2011, s. 18).
      (
            108
         )	Komisia tvrdí, že jej stanovisko podporujúce preskúmanie celej etikety „sa zhoduje s judikatúrou k výkladu článku 7 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 1169/2011, v ktorej sa tiež zohľadňuje dojem, ktorý vyvoláva celok“ a cituje rozsudky z 10. septembra 2009, Severi (C‑446/07, EU:C:2009:530, bod 58 a nasl.) ako aj zo 4. júna 2015, Teekanne (C‑195/14, EU:C:2015:361, body 36 až 42). Citované časti sa v skutočnosti týkajú výkladu článku 2 ods. 1 písm. a) bodu i) smernice 2000/13, ktorý uvádza, že označenie a jeho metódy nesmú byť také, aby uviedli kupujúceho do omylu, najmä pokiaľ ide o vlastnosti potraviny a hlavne druhu, identity, vlastností, zloženia, množstva, trvanlivosti, pôvodu alebo miesta pôvodu, spôsobu výroby alebo produkcie tejto potraviny, čo je ustanovenie, ktoré je v zásade rovnocenné vyššie uvedenému ustanoveniu článku 7 nariadenia č. 1169/2011.
      (
            109
         )	Podľa odôvodnení 4 a 5 smernice 2000/13 je jej cieľom „stanovenie pravidiel spoločenstva všeobecnej povahy uplatňujúcich sa horizontálne na všetky výrobky uvedené na trh“, zatiaľ čo „pravidlá špecifickej povahy uplatňujúce sa vertikálne iba na konkrétne potraviny by sa mali ustanoviť ustanoveniami zaoberajúcimi sa takýmito výrobkami“.
      (
            110
         )	V súlade s článkom 1 ods. 1 smernice 2000/13:
      (
            111
         )	Odôvodnenie 9 nariadenia č. 110/2008 zdôrazňuje túto odlišnosť od smernice 2000/13, aj keď niektoré ustanovenia uvedeného nariadenia (článok 8, článok 9 ods. 9 a článok 11 ods. 4) odkazujú na uvedené nariadenie.
      (
            112
         )	O rozdieloch medzi smernicou 2000/13 a nariadením Rady (EHS) č. 2081/92 zo 14. júla 1992 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (Ú. v. ES L 208, 1992, s. 1; Mim. vyd. 03/013, s. 4) pozri tiež rozsudok z 10. septembra 2009, Severi (C‑446/07, EU:C:2009:530, bod 58), a návrhy, ktoré predniesla generálna advokátka Sharpston vo veci Severi (C‑446/07, EU:C:2009:289, body 47 až 49).
      (
            113
         )	Ako to vyplýva z názvu článku 7 nariadenia č. 1169/2011, ktorý zodpovedá článku 2 smernice 2000/13 (pozri poznámku pod čiarou 108).
      (
            114
         )	Ako vyplýva z názvu článku 16.
      (
            115
         )	V rozsudku zo 4. júna 2015, Teekanne (C‑195/14, EU:C:2015:361, body 37 až 44), Súdny dvor rozhodol, že vnútroštátne súdy musia preskúmať všetky prvky tvoriace označenie, vrátane zoznamu zložiek na obale.
      (
            116
         )	V rozsudku z 10. septembra 2009, Severi (C‑446/07, EU:C:2009:530, body 62 a 63), Súdny dvor rozhodol, že vnútroštátne súdy môžu zohľadniť dĺžku používania názvu, ale nie prípadnú dobromyseľnosť výrobcu alebo maloobchodníka.
      (
            117
         )	Pričom treba pripomenúť, že článok 16 písm. c) nariadenia č. 110/2008 sa týka prípadu „označen[ia]…, pri ktorom existuje pravdepodobnosť, že bude vyjadrovať falošný dojem týkajúci sa jeho pôvodu“.
      (
            118
         )	Pozri rozsudky z 10. septembra 2009, Severi (C‑446/07, EU:C:2009:530, body 59 a 63), ako aj zo 4. júna 2015, Teekanne (C‑195/14, EU:C:2015:361, body 27 až 29).
      (
            119
         )	Pozri najmä bod 66 vyššie.
      (
            120
         )	Pozri tiež poznámku pod čiarou 75.
      (
            121
         )	Komisia správne zdôrazňuje, že etiketa nielenže neposilňuje nejednoznačný účinok označenia „Glen“, ale naopak obsahuje súbor informácií napísaných dostatočne viditeľnou veľkosťou písma, ktoré znemožňujú spotrebiteľovi uveriť, že výrobok je škótsky. Slovo „Glen“ je totiž nielenže použité spoločne s názvom miesta „Buchenbach“, ktoré zjavne znie nemecky, ale takisto je uvedené, že ide o „švábsku“ whisky, „nemecký výrobok“, vyrábaný liehovarom Waldhorn nachádzajúcim sa v Berglene, pričom nad týmito informáciami je vyobrazený štylizovaný obraz lesného rohu („Waldhorn“ po nemecky), ktorý na rozdiel od gájd nie je typický pre Škótsko.