CELEX: 62006TJ0134
Language: fi
Date: 2007-12-13
Title: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 13.12.2007.#Xentral LLC vastaan Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto.#Asia T-134/06.

Asia T-134/06
      Xentral LLC
      vastaan
      sisämarkkinoiden harmonisointivirasto 
      (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)
      Yhteisön tavaramerkki – Väitemenettely – Hakemus sanamerkin PAGESJAUNES.COM rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi – Aikaisempi kansallinen kuviomerkki LES PAGES JAUNES – Verkkotunnus ”pagesjaunes.com” – Suhteellinen hylkäysperuste – Sekaannusvaara – Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta
      Tuomion tiivistelmä
      1.      Yhteisön tavaramerkki – Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Suhteelliset hylkäysperusteet – Väite, jonka on
            tehnyt sellaisen aikaisemman tavaramerkin haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki ja joka on rekisteröity
            samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten – Sekaannusvaara haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin
            välillä
      (Neuvoston asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)
      2.      Yhteisön tavaramerkki – Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Suhteelliset hylkäysperusteet – Väite, jonka on
            tehnyt sellaisen aikaisemman tavaramerkin haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki ja joka on rekisteröity
            samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten – Sekaannusvaara haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin
            välillä
      (Neuvoston asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)
      1.      Ranskalaisten keskivertokuluttajien keskuudessa on olemassa sekaannusvaara sanamerkin PAGESJAUNES.COM, jonka rekisteröimistä
         yhteisön tavaramerkiksi haettiin Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 16 kuuluvia ”painatteita, sanomalehtiä, kausijulkaisuja
         ja luetteloja” varten, ja kuviomerkin LES PAGES JAUNES välillä, joka on rekisteröity aikaisemmin Ranskassa samoja tavaroita
         varten, koska kyseessä olevat tavarat ovat samoja ja kyseessä olevat merkit ovat samankaltaisia ulkoasultaan, lausuntatavaltaan
         ja merkityssisällöltään. Ranskalaiset kuluttajat saattavat näet ajatella, että haettu tavaramerkki PAGESJAUNES.COM on internetversio
         paperisesta puhelinluettelosta, jossa on tavaramerkki LES PAGES JAUNES, ja että näin ollen näitä molempia tavaroita myy sama
         yritys. 
      
      (ks. 64 ja 72 kohta)
      2.      Vaikka aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky onkin otettava huomioon sekaannusvaaraa arvioitaessa, kun tutkitaan tämän tavaramerkin
         haltijan yhteisöjen tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla tekemää väitettä, se
         on vain yksi arvioinnin yhteydessä huomioon otettavista seikoista. Sekaannusvaara voi olla olemassa silloinkin, kun aikaisempi
         tavaramerkki on heikosti erottamiskykyinen, erityisesti merkkien samankaltaisuuden ja niiden kattamien tavaroiden tai palvelujen
         samankaltaisuuden vuoksi. 
      
      (ks. 70 kohta)
YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kolmas jaosto)
      13 päivänä joulukuuta 2007 (*)
      
      Yhteisön tavaramerkki – Väitemenettely – Hakemus sanamerkin PAGESJAUNES.COM rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi – Aikaisempi kansallinen kuviomerkki LES PAGES JAUNES – Verkkotunnus ”pagesjaunes.com” – Suhteellinen hylkäysperuste – Sekaannusvaara – Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta 
      Asiassa T‑134/06,
      Xentral LLC, kotipaikka Miami, Florida (Yhdysvallat), edustajanaan asianajaja A. Bertrand, 
      
      kantajana,
      vastaan
      sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehenään A. Folliard-Monguiral,
      
      vastaajana,
      jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa oli ja väliintulijana ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa on
      Pages jaunes SA, kotipaikka Sèvres (Ranska), edustajinaan asianajajat C. Bertheux Scotte, B. Potot ja B. Corne, 
      
      ja jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 15.2.2006 tekemästä päätöksestä (asia R
         708/2005-1), joka koskee Pages jaunes SA:n ja Xentral LLC:n välistä väitemenettelyä,
      
      EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (kolmas jaosto),
      toimien kokoonpanossa: presidentti M. Jaeger sekä tuomarit V. Tiili ja T. Tchipev,
      kirjaaja: hallintovirkamies K. Pocheć,
      ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 11.5.2006 toimitetun kannekirjelmän,
      ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 24.11.2006 toimitetun SMHV:n vastineen,
      ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 22.11.2006 toimitetun väliintulijan vastineen,
      ottaen huomioon 7.6.2007 pidetyssä istunnossa esitetyn,
      on antanut seuraavan
      tuomion
       Asian tausta
      1        Prodis Inc. teki 21.9.2000 sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisön tavaramerkistä
         20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) nojalla, sellaisena kuin se on muutettuna, yhteisön
         tavaramerkin rekisteröintiä koskevan hakemuksen. 
      
      2        Rekisteröitäväksi haettiin sanamerkkiä PAGESJAUNES.COM.?(1)
      
      3        Tavarat, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien
         rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna,
         pohjautuvan luokituksen luokkaan 16, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta: ”Painatteet, sanomalehdet, kausijulkaisut, luettelot”.
      
      4        Tutkija ilmoitti 21.2.2002 päivätyllä kirjeellä Prodisille, että kyseessä olevaa merkkiä ei voida hyväksyä rekisteröitäväksi
         asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla, koska se ei ole erottamiskykyinen. Tutkija katsoi nimittäin,
         että kohdeyleisö mieltää merkin jonkin yrityspuhelinluetteloja myyvän yrityksen sähköpostiosoitteeksi. 
      
      5        Koska tutkijan ilmoituksesta ei esitetty huomautuksia, hän hylkäsi 4.6.2002 tekemällään päätöksellä rekisteröintihakemuksen
         asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla.
      
      6        Prodis haki 3.7.2002 SMHV:ssa asetuksen N:o 40/94 57–62 artiklan nojalla muutosta tutkijan päätökseen, jolla tutkija oli hylännyt
         tavaramerkin PAGESJAUNES.COM rekisteröinnin. 
      
      7        Tutkija ilmoitti 4.10.2002 päivätyllä kirjeellään asetuksen N:o 40/94 60 artiklan mukaisen ennakkotarkastuksen suoritettuaan
         Prodisille, että sen rekisteröintihakemus on tarkastuksen jälkeen hyväksytty julkaistavaksi.
      
      8        Hakemus julkaistiin 14.10.2002 Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 81/2002.
      
      9        Väliintulija Pages jaunes SA teki 6.1.2003 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan nojalla väitteen haetun tavaramerkin rekisteröintiä
         vastaan. Väite perustui yhtäältä toiminimeen ja kaupalliseen nimeen Pages jaunes ja toisaalta alla esitettyyn, Ranskassa 2.4.1999
         numerolla 99800903 rekisteröityyn kuviomerkkiin LES PAGES JAUNES, joka kattaa luokkiin 9, 16, 35, 38, 41 ja 42 kuuluvat tavarat
         ja palvelut: 
      
      
      10      Väite kohdistui kaikkiin tavaramerkkiä PAGESJAUNES.COM koskevan hakemuksen kattamiin tavaroihin. Se perustui kaikkiin aikaisemman
         tavaramerkin kattamiin tavaroihin ja palveluihin, erityisesti luokkaan 16 kuuluviin ”painatteisiin, sanomalehtiin, kausijulkaisuihin
         ja luetteloihin”. 
      
      11      Väitteen tueksi vedottiin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 4 kohdan mukaisiin perusteisiin. Väitteentekijä
         vetosi myös aikaisemman tavaramerkin, toiminimen ja kaupallisen nimen laajaan tunnettuuteen, jota perusteltiin sillä, että
         niitä oli käytetty aikaisemmin laajamittaisesti erityisesti yksilöimään puhelinluetteloja ja julkaisuja. 
      
      12      Väiteosasto hyväksyi väitteen 28.4.2005 tekemällään päätöksellä asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla.
         Se katsoi, että on olemassa sekaannusvaara, kun otetaan huomioon, että kyseessä olevat tavarat ovat samoja, että kyseessä
         olevien tavaramerkkien lausuntatapa ja merkityssisältö ovat huomattavan samankaltaisia ja että aikaisempi tavaramerkki on
         laajalti tunnettu Ranskassa. Se katsoi myös, että vaikka ilmaisu ”pages jaunes” voitaisiin katsoa tavanomaiseksi useissa maissa
         ja tietyssä määrin Ranskassa, Prodis ei ole esittänyt näyttöä siitä, että aikaisemmasta tavaramerkistä olisi tullut tavanomainen
         väliintulijasta johtuen. 
      
      13      Prodis teki 16.6.2005 valituksen väiteosaston päätöksestä SMHV:ssa asetuksen N:o 40/94 57–62 artiklan nojalla. 
      
      14      SMHV:n ensimmäinen valituslautakunta hylkäsi valituksen 15.2.2006 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös).
         Se katsoi, että Prodisin mahdollinen aikaisempi oikeus, eli verkkotunnus ”pagesjaunes.com”, on jätettävä huomioon ottamatta,
         että SMHV:n tehtävänä ei ole lausua kansallisten tavaramerkkien mitättömyydestä ja että mikään asiakirja ei tue väitettä siitä,
         että ranskalaisen kuluttajan mielestä ilmaisu ”pages jaunes” ei olisi erottamiskykyinen tai sillä kuvailtaisiin julkaisuja,
         erityisesti puhelinluetteloja. Valituslautakunta katsoi sen sijaan, että tämä ilmaisu on ”tavanomaisen erottamiskykyinen”,
         sillä ilmaisun esittämisväri on mielivaltainen eikä ilmaisusta ole tullut yleisnimeä. Valituslautakunta totesi, että kyseessä
         olevien tavaramerkkien hallitseva osatekijä on sama ilmaisu ”pages jaunes” ja että mainittujen tavaramerkkien välinen yhdenmukaisuus
         on huomattava. Näin ollen se katsoi, että koska kyseessä olevat tavarat ovat samoja, Ranskassa on olemassa sekaannusvaara
         sen vuoksi, että haettu tavaramerkki mielletään tavaramerkillä LES PAGES JAUNES varustetun paperisen puhelinluettelon internet
         versioksi ja kyseessä olevien tavaroiden katsotaan siten olevan peräisin samasta yrityksestä. 
      
      15      Tavaramerkkihakemus PAGESJAUNES.COM on siirretty kantajalle, Xentral LLC:lle. Siirto kirjattiin yhteisön tavaramerkkirekisteriin
         2.5.2006. 
      
       Asianosaisten vaatimukset
      16      Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
      
      –        kumoaa riidanalaisen päätöksen
      –        hyväksyy tavaramerkkiö PAGESJAUNES.COM koskevan hakemuksen
      –        velvoittaa SMHV:n valituslautakunnan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
      17      SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
      
      –        jättää toisen vaatimuksen tutkimatta
      –        hylkää kanteen muilta osin
      –        velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
      18      Väliintulija vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin 
      
      –        vahvistaa riidanalaisen päätöksen
      –        hylkää tavaramerkin PAGESJAUNES.COM rekisteröintiä koskevan hakemuksen kokonaisuudessaan
      –        velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
      19      Kantaja luopui istunnossa toisesta vaatimuksestaan, minkä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin kirjasi pöytäkirjaan. Se tarkensi
         lisäksi, että se vaatii kolmannella vaatimuksellaan SMHV:n velvoittamista korvaamaan oikeudenkäyntikulut, minkä ensimmäisen
         oikeusasteen tuomioistuin myös kirjasi pöytäkirjaan.
      
      20      Väliintulija luopui istunnossa toisesta vaatimuksestaan, minkä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin kirjasi pöytäkirjaan.
      
       Ensimmäisen kerran ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa esitettyjen asiakirjojen tutkittavaksi ottaminen
      21      Väliintulija väittää, että kanteen liitteet 51–53, 77 ja 78 ovat uusia asiakirjoja, koska niitä ei ole esitetty SMHV:ssa käydyssä
         menettelyssä. Näin ollen näiden asiakirjojen tutkittavaksi ottamisen edellytykset puuttuvat.
      
      22      Kanteen liitteissä 51–53 ja 77 – liite 52 on sama kuin liite 77 – on otteita Annuaire – Almanach du commerce, de l’industrie, de la magistrature et de l’administration -nimisestä julkaisusta (Didot-Bottin) vuosilta 1887, 1886 ja 1891, jotka eivät sisältyneet SMHV:n hallintomenettelyn asiakirjoihin.
         Liite 78 sisältää Institut national de la propriété industrielle (INPI) -nimisen viraston rekisteriotteita, jotka koskevat
         Ranskassa rekisteröityjä, sanat ”pages jaunes” sisältäviä tavaramerkkejä ja joita ei myöskään esitetty SMHV:lle.
      
      23      Näitä ensimmäisen kerran ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa esitettyjä asiakirjoja ei näin ollen voida ottaa huomioon.
         Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa nostetun kanteen tarkoituksena on nimittäin SMHV:n valituslautakuntien päätösten
         laillisuuden valvonta asetuksen N:o 40/94 63 artiklassa tarkoitetulla tavalla, joten ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen
         tehtävänä ei ole tutkia uudelleen tosiseikkoja niiden asiakirjojen valossa, jotka esitetään ensimmäistä kertaa tässä tuomioistuimessa.
         Mainitut asiakirjat on siis jätettävä ottamatta huomioon, eikä niiden todistusvoimaa ole tarpeellista tutkia (ks. asia T-346/04,
         Sadas v. SMHV – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), tuomio 24.11.2005, Kok. 2005, s. II-4891, 19 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
         
      
       Tiettyjen kantajan esittämien väitteiden tutkittavaksi ottaminen
      24      SMHV katsoo, että kantajan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohtaan liittyvät väitteet on jätettävä tutkimatta ja että ne
         ovat joka tapauksessa merkityksettömiä, koska väiteosasto hyväksyi väitteen asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan
         perusteella, eikä se tutkinut asetuksen 8 artiklan 4 kohdan soveltamisedellytyksiä. Koska myöskään valituslautakunta ei tarkastellut
         viimeksi mainittua oikeudellista perustaa, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin voi valvoa riidanalaisen päätöksen laillisuutta
         vain asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella. 
      
      25      On todettava, että kantaja esittää väitteitä, jotka liittyvät asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 4 kohdan
         soveltamiseen. Väiteosasto ja valituslautakunta kuitenkin hyväksyivät väitteen mainitun asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan
         nojalla, ja ne totesivat, että haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välillä on sekaannusvaara, mikä johti tavaramerkin
         PAGESJAUNES.COM rekisteröintiä koskevan hakemuksen hylkäämiseen. Koska väitteen hyväksymiseksi riitti suhteellisen hylkäysperusteen
         olemassaolo, väiteosasto tai valituslautakunta eivät vertailleet keskenään haettua tavaramerkkiä ja väliintulijan toiminimeä
         tai kaupallista nimeä, joihin se vetosi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohtaan perustuvan väitteensä tueksi. 
      
      26      Tältä osin on muistutettava, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa nostetun kanteen tarkoituksena on valituslautakunnan
         päätöksen laillisuuden valvonta. Tämä valvonta koskee näin ollen valituslautakunnalle esitettyjä oikeuskysymyksiä (asia T-133/05,
         Meric v. SMHV – Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY-PROP), tuomio 7.9.2006,Kok. 2006, s. II‑2737, 22 kohta ja asia T-364/05, Saint-Gobain Pam v. SMHV – Propamsa (PAM PLUVIAL), tuomio 22.3.2007, 83 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).
      
      27      On siis tutkittava, onko valituslautakunta katsonut perustellusti asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella,
         että haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välillä on sekaannusvaara, jolloin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen,
         joka ei voi SMHV:n sijasta tutkia mainitun asetuksen 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua suhteellista hylkäysperustetta, ei
         ole tarpeen ottaa huomioon toiminimeä ja kaupallista nimeä, joihin väliintulija on vedonnut väitteensä tueksi. Näin ollen
         on tutkittava ainoastaan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista koskeva kanneperuste.
      
      28      Lisäksi SMHV väittää, että kantajan väitteet, joiden tarkoituksena on kiistää aikaisemman tavaramerkin laaja tunnettuus, eivät
         ole merkityksellisiä tämän kanteen yhteydessä. Koska valituslautakunta on vahvistanut sekaannusvaaran aikaisemman tavaramerkin
         ”tavanomaiseen erottamiskykyyn” viitaten, se ei ole tutkinut käytön kautta saavutettua laajaa tunnettuutta, johon väliintulija
         viittasi SMHV:n menettelyssä, eikä myöskään perustanut päätöstään mainittuun laajaan tunnettuuteen.
      
      29      On todettava, että koska väiteosasto katsoi päätöksessään, että väliintulija on osoittanut tavaramerkkinsä olevan laajalti
         tunnettu Ranskassa, minkä kantaja riitautti valitusosastolle tekemässään valituksessa, laajaa tunnettuutta koskeva kysymys
         oli riidan kohteena valituslautakunnassa. Näin ollen kantajan tältä osin esittämät väitteet on tutkittava.
      
       Pääasia
      30      Kantajan mukaan verkkotunnus ”pagesjaunes.com”, jonka haltija se on, on katsottava oikeudeksi, johon voidaan vedota aikaisempaa
         tavaramerkkiä vastaan. Lisäksi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky on heikko, ja se on myös yleisnimen kaltainen. Haettu
         tavaramerkki ei myöskään ole aikaisemman tavaramerkin lainvastainen toisinto. Lopuksi se väittää, että väliintulija ei voi
         vedota aikaisemman tavaramerkin laajaan tunnettuuteen.
      
      31      SMHV ja väliintulija väittävät, että valituslautakunta on perustellusti todennut, että on olemassa sekaannusvaara.
      
      32      Aluksi on tutkittava kantajan väitettä, jonka mukaan sen verkkotunnusta ”pagesjaunes.com” on pidettävä sellaisena oikeutena,
         johon voidaan vedota väliintulijan aikaisempaa tavaramerkkiä vastaan.
      
       Verkkotunnukseen ”pagesjaunes.com” perustuvan aikaisemman oikeuden mahdolliset vaikutukset 
      33      Kantaja väittää, että verkkotunnus on erottamiskykyinen merkki samalla tavalla kuin tavaramerkki ja että se saa aikaan aikaisemman
         oikeuden. Verkkotunnus ”pagesjaunes.com” on rekisteröity 9.4.1996, eli huomattavasti ennen aikaisempaa tavaramerkkiä, johon
         väliintulijan väite perustui ja joka on rekisteröity 2.4.1999. 
      
      34      Kantajan mukaan maailman henkisen omaisuuden järjestön (WIPO) hallintotoimikunta vahvisti 21.8.2000 tekemällään päätöksellä
         kantajan oikeuden verkkotunnukseen ”pagesjaunes.com” ja hylkäsi France Télécomin, joka oli tuolloin vuonna 1977 haettujen
         ranskalaisten kuviomerkkien PAGES JAUNES haltija, hakemukset.
      
      35      Valituslautakunta katsoi riidanalaisen päätöksen 10 kohdassa, että tämä väite oli hylättävä, koska ”tutkinta, joka SMHV:n
         on tehtävä [asetuksen N:o 40/94] 8 artiklan 1 kohdan nojalla, rajoittuu riitaan, joka koskee haettua yhteisön tavaramerkkiä
         ja aikaisempaa oikeutta, johon on vedottu”.
      
      36      Tämä päätelmä on hyväksyttävä, eikä ole tarpeen lausua siitä kysymyksestä, voidaanko verkkotunnus katsoa oikeudeksi, johon
         väite voi perustua. Kansallisen tavaramerkin, tässä tapauksessa väliintulijan tavaramerkin, pätevyyttä ei näet voida riitauttaa
         yhteisön tavaramerkin rekisteröintimenettelyssä vaan ainoastaan kyseisessä jäsenvaltiossa vireille pannussa mitätöintimenettelyssä
         (asia T-6/01, Matratzen Concord v. SMHV – Hukla Germany (MATRATZEN), tuomio 23.10.2002, Kok. 2002, s. II-4335, 55 kohta).
         Vaikka SMHV:n tehtäviin kuuluukin väitteen tekijän esitettäväksi kuuluvan näytön perusteella tarkistaa, onko kansallinen tavaramerkki,
         johon on vedottu väitteen tueksi, olemassa, sen tehtäviin ei kuulu ratkaista tämän tavaramerkin ja toisen tavaramerkin välistä
         ristiriitaa kansallisella tasolla, sillä tällaisen ratkaisun tekeminen kuuluu kansallisten viranomaisten toimivaltaan (asia
         T-269/02, PepsiCo v. SMHV – Intersnack Knabber-Gebäck (RUFFLES),tuomio 21.4.2005, Kok. 2005, s. II‑1341, 26 kohta; ks. vastaavasti myös asia T-288/03, TeleTech Holdings v. SMHV – Teletech
         International (TELETECH GLOBAL VENTURES),tuomio 25.5.2005, Kok. 2005, s. II‑1767, 29 kohta).
      
      37      Näin ollen niin kauan kuin aikaisempi kansallinen tavaramerkki on todellakin suojattu, aikaisemman kansallisen rekisteröinnin
         tai muun aikaisemman oikeuden olemassaololla ei ole merkitystä yhteisön tavaramerkkihakemusta vastaan nostetussa väitemenettelyssä,
         vaikka haettu yhteisön tavaramerkki onkin sama kuin kantajan aikaisempi kansallinen tavaramerkki tai sama kuin jokin muu oikeus,
         joka on aikaisempi kuin se kansallinen tavaramerkki, johon väite perustuu (ks. vastaavasti asia T‑185/03, Fusco v. SMHV –
         Fusco International (ENZO FUSCO), tuomio 1.3.2005, Kok. 2005, s. II-715, 63 kohta). Vaikka oletettaisiin, että aikaisempia
         verkkotunnuksia koskevat oikeudet voidaan rinnastaa aikaisempaan kansalliseen rekisteröintiin, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen
         tehtäviin ei missään tapauksessa kuulu ratkaista aikaisemman kansallisen tavaramerkin ja aikaisempien verkkotunnusten välistä
         ristiriitaa, koska tällainen ristiriita ei kuulu ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen toimivaltaan.
      
      38      Käsiteltävänä olevassa asiassa on todettava, että kantaja on todellakin nimenomaan verkkotunnuksensa ”pagesjaunes.com” perusteella
         yrittänyt vaatia eri PAGES JAUNES -tavaramerkkien, joiden haltija väliintulija on, mitätöintiä toimivaltaisilta kansallisilta
         viranomaisilta. Tribunal de grande instance de Paris (Ranska) kuitenkin hylkäsi sen mitätöintivaatimuksen 14.5.2003 tekemällään
         päätöksellä ja cour d’appel de Paris (Ranska) 30.3.2005 tekemällään päätöksellä. Koska näissä kahdessa päätöksessä ei tutkittu
         tässä asiassa kyseessä olevan aikaisemman tavaramerkin pätevyyttä vaan muiden väliintulijan PAGES JAUNES -tavaramerkkien pätevyys,
         ne eivät myöskään missään tapauksessa ole merkityksellisiä tässä asiassa, koska aikaisempi tavaramerkki on yhä pätevä.   
         
      
      39      Lisäksi WIPO:n hallintotoimikunnan päätöksen osalta on todettava, että siinä on käsitelty ainoastaan kysymystä verkkotunnusten
         ”pagesjaunes.com” ja ”pagesjaunes.net” mahdollisesta siirtämisestä France Télécomille, eikä kysymystä sekaannusvaarasta ilmaisujen
         ”pagesjaunes.com” ja LES PAGES JAUNES välillä, joten kyseisellä päätöksellä ei ole merkitystä tässä menettelyssä. Lisäksi
         myöskään WIPO ei lausunut aikaisemman tavaramerkin pätevyydestä. 
      
      40      Näin ollen kantaja ei voi vedota väitettyyn verkkotunnusta ”pagesjaunes.com” koskevaan aikaisempaan oikeuteensa tässä menettelyssä.
         
      
      41      On siis tutkittava, onko valituslautakunta soveltanut käsiteltävänä olevassa asiassa oikein asetuksen N:o 40/94 8 artiklan
         1 kohdan b alakohtaa.
      
       Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltaminen
      42      Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä
         ei rekisteröidä, jos sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai
         palveluja varten oleva tavaramerkki, sen alueen, jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu, yleisön keskuudessa on sekaannusvaara.
         Sekaannusvaara sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä. Lisäksi asetuksen N:o 40/94
         8 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohdan nojalla aikaisemmalla tavaramerkillä tarkoitetaan jäsenvaltiossa rekisteröityjä
         tavaramerkkejä, joiden rekisteröintihakemus on tehty ennen yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekopäivää.
      
      43      Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaara on olemassa, jos yleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat tai palvelut
         ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä. 
      
      44      Tämän saman oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena sen mukaan, kuinka kohdeyleisö mieltää kyseessä
         olevat merkit ja tavarat, ja ottaen huomioon kaikki tekijät, joilla on merkitystä kyseisessä yksittäistapauksessa, erityisesti
         merkkien samankaltaisuuden ja niiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden, jotka ne kattavat, välinen keskinäinen riippuvuus
         (ks. asia T-162/01, Laboratorios RTB v. SMHV – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS),tuomio 9.7.2003, Kok. 2003, s. II‑2821, 30–33 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
      
      45      Käsiteltävänä olevassa asiassa väitteen perustana oleva tavaramerkki on Ranskassa rekisteröity kansallinen tavaramerkki. Näin
         ollen merkityksellinen alue sekaannusvaaran arvioinnin kannalta on Ranskan alue.
      
      46      Koska kyseessä olevat tavarat ovat päivittäiskulutustavaroita, kohdeyleisö koostuu tavanomaisen valistuneista, tarkkaavaisista
         ja kohtuullisen huolellisista ranskalaisista keskivertokuluttajista.
      
      47      Ei ole kiistetty, että kyseessä olevien kahden tavaramerkin kattamat tavarat ovat samoja. Nämä kaksi tavaramerkkiä nimittäin
         kattavat Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 16 kuuluvat ”painatteet, sanomalehdet, kausijulkaisut ja luettelot”. Vaikka
         väite perustui myös muihin luokkiin (luokat 9, 35, 38, 41 ja 42) kuuluviin tavaroihin ja palveluihin, joille aikaisempi tavaramerkki
         on rekisteröity, niitä ei ole tarpeen tarkastella, koska riidanalainen päätös perustuu ainoastaan luokkaan 16 kuuluviin tavaroihin.
      
       Merkkien vertailu
      48      Kuten vakiintuneesta oikeuskäytännöstä ilmenee, sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin on riidanalaisten tavaramerkkien ulkoasun,
         lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava niistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon
         on otettava erityisesti niiden erottavat ja hallitsevat osat (ks. asia T-292/01, Phillips-Van Heusen v. SMHV – Pash Textilvertrieb
         und Einzelhandel (BASS), tuomio 14.10.2003, Kok. 2003, s. II‑4335, 47 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
      
      49      Kantaja katsoo, että riidanalaiset merkit eivät ole samankaltaisia, kun taas SMHV ja väliintulija katsovat, että ne ovat samankaltaisia.
         
      
      50      Vertailtavat merkit ovat seuraavat:
      
      
               Aikaisempi tavaramerkki
            
            
               Haettu tavaramerkki
            
         
               
            
            
               PAGESJAUNES.COM
            
         
      51      Kantaja korostaa, että ennen vertailua on aluksi arvioitava riidanalaisia tavaramerkkejä kokonaisuutena ottaen huomioon niiden
         tunnusomaiset tai erottamiskykyiset osat. Aikaisemmalle tavaramerkille on tunnusomaista erityinen graafinen esitystapa, jolla
         kuvaileva, tavanomainen ja yleisnimen kaltainen ilmaisu ”pages jaunes” on kirjoitettu.  
      
      52      On muistutettava, että oikeuskäytännön mukaan samankaltaisina voidaan pitää moniosaista tavaramerkkiä ja toista tavaramerkkiä,
         joka on sama tai samankaltainen kuin moniosaisen tavaramerkin jokin osatekijä, jos kyseinen osatekijä on hallitseva osa moniosaisen
         tavaramerkin luomassa kokonaisvaikutelmassa. Asia on näin silloin, kun kyseinen osatekijä pystyy yksin hallitsemaan kohdeyleisön
         muistiin jäävää, tavaramerkkiä koskevaa mielikuvaa sellaisella tavalla, että kaikki muut tavaramerkin osatekijät jäävät merkityksettömiksi
         tavaramerkin luomassa kokonaisvaikutelmassa (em. asia MATRATZEN, tuomion 33 kohta; asia T-153/03, Inex v. SMHV – Wiseman (lehmännahkan
         esitys),tuomio 13.6.2006, Kok. 2006, s. II‑1677, 27 kohta ja em. asia PAM PLUVIAL, tuomion 97 kohta).
      
      53      Käsiteltävänä olevassa asiassa on todettava, että ilmaisu ”pages jaunes” on aikaisemman tavaramerkin hallitseva osa. Se nimittäin
         erottuu selvästi aikaisemman tavaramerkin kokonaisuudesta sen kirjainten koon ja suhteellisen koon vuoksi. Lisäksi kuten SMHV
         on perustellusti todennut, ilmaisun ”les pages jaunes” graafinen esittämistapa, valkoiset kirjaimet mustalla pohjalla, ei
         ole mitenkään omaperäinen, ja se jää näin ollen merkityksettömäksi tämän tavaramerkin ulkoasussa, toisin kuin kantaja väittää.
         Lisäksi artikkeli ”les” on kirjoitettu pienemmin kirjaimin, mikä vähentää sen merkitystä ulkoasussa. Näin ollen aikaisemman
         tavaramerkin ulkoasua hallitsee sanaosa ”pages jaunes”, sillä tämän tavaramerkin kaikki muut osat jäävät merkityksettömiksi.
      
      54      Tätä toteamusta ei voida asettaa kyseenalaiseksi kantajan väitteellä, jonka mukaan ilmaisu ”pages jaunes” ei ole erottamiskykyinen,
         koska se on kuvaileva, tavanomainen ja yleisnimen kaltainen. Moniosaisen tavaramerkin osatekijän mahdollinen heikko erottamiskyky
         ei näet välttämättä merkitse sitä, että se ei voi olla hallitseva osa, jos se muun muassa merkissä sijaintinsa tai kokonsa
         vuoksi voi hallita kuluttajan mieltämistapaa ja jäädä tämän muistiin (em. asia lehmännahkan esitys, tuomion 32 kohta; ks.
         myös vastaavasti asia T-115/02, AVEX v. SMHV – Ahlers (a), tuomio 13.7.2004,Kok. 2004, s. II‑2907, 20 kohta).
      
      55      Näin ollen tarkastelun tässä vaiheessa ei ole tarpeen lausua ilmaisun ”pages jaunes” mahdollisesta heikosta erottamiskyvystä,
         koska on ilmeistä, kun otetaan huomioon edellä 53 kohdassa esitetyt seikat, että tämä ilmaisu hallitsee kuluttajan mieltämistapaa
         ja jää tämän muistiin.
      
      56      On todettava, että haettu tavaramerkki PAGESJAUNES.COM, joka on puhtaasti sanamerkki, muodostuu kahdesta osasta. Osa ”pagesjaunes”
         on sijaintinsa ja pituutensa vuoksi hallitseva osa. Loppuosalla ”.com ” on vain toissijainen luonne, ja se ainoastaan viittaa
         internetosoitteeseen.
      
      57      Kantaja väittää kyseessä olevien merkkien ulkoasun vertailun osalta, että aikaisempi tavaramerkki sisältää kolme sanaa ja
         viisi tavua, kun taas haettu tavaramerkki sisältää vain yhden kuusitavuisen sanan. Kantajan mukaan heikosti erottamiskykyisestä
         sanaosasta ”pages jaunes” johtuvat samankaltaisuudet on suhteutettava ja huomiota on kiinnitettävä osiin, joiden perusteella
         voidaan tehdä erottelu, eli tavaramerkkien kirjoitusasuun sekä yhtäältä artikkeliin ”les” ja toisaalta loppuosaan ”.com ”.
         Ulkoasussa on kantajan mukaan näin ollen huomattavia eroja. 
      
      58      Tätä perustelua ei voida hyväksyä. Vaikka sanat ”pages” ja ”jaunes” on kirjoitettu haetussa tavaramerkissä yhteen, kun taas
         aikaisemmassa tavaramerkissä näyttää olevan vaikeasti havaittava väli näiden kahden sanan välillä, on todettava, että näiden
         tavaramerkkien hallitsevat osat ovat yhteneviä. Näitä tavaramerkkejä ei voida erottaa toisistaan myöskään aikaisemman tavaramerkin
         sanaosan ”les” ja haetun tavaramerkin sanaosan ”.com” perusteella, koska ne ovat pelkästään toissijaisia, kuten edellä 53
         ja 56 kohdassa on esitetty. Aikaisemman tavaramerkin graafinen esittämistapa ei myöskään tee tavaramerkkien ulkoasuista erilaisia.
         
      
      59      Näin ollen on todettava, että kyseessä olevat tavaramerkit ovat ulkoasultaan samankaltaisia.
      
      60      Kantaja toteaa riidanalaisten merkkien lausuntatavan vertailusta, että näiden kahden tavaramerkin välillä on myös huomattavia
         eroja, sillä aikaisempi tavaramerkki lausutaan [paʒ-ʒon], kun taas haettu tavaramerkki lausutaan [paʒ-ʒon-pwɛÞ-com]. 
      
      61      Tätä perustelua ei voida hyväksyä. On riittävää todeta, että pelkästään erot toissijaisten osien ”les” ja ”.com” välillä eivät
         riitä siihen, että sivuutetaan lausuntatavan samankaltaisuus, joka seuraa siitä, että sanat ”pages” ja ”jaunes”, eli aikaisemman
         tavaramerkin hallitseva osa, toistetaan haetussa tavaramerkissä. Lisäksi on todettava, että artikkelia ei välttämättä lausuta,
         minkä kantaja itsekin myöntää implisiittisesti, koska se ei mainitse siitä mitään kyseessä olevien tavaramerkkien lausuntatavan
         vertailua koskevissa väitteissään. 
      
      62      Kantaja katsoo, että riidanalaisten merkkien merkityssisällöt eivät ole lainkaan samankaltaisia, koska aikaisempi tavaramerkki
         viittaa kiistämättä paperisiin puhelinluetteloihin, joiden sivut ovat keltaisia, kun taas haettu tavaramerkki viittaa internetiin
         ja osoitteiden hakujärjestelmään internetissä. 
      
      63      Myös tämä kantajan väite on hylättävä. Nämä kaksi tavaramerkkiä viittaavat nimittäin väriltään keltaisiin sivuihin. Aikaisemman
         tavaramerkin osa ”les” ei mitenkään muuta sen merkityssisältöä, koska se on pelkkä artikkeli. Ainoa ero seuraa haetun tavaramerkin
         loppuosasta ”.com ”. Tämä loppuosa ei kuitenkaan muuta ilmaisun ”pages jaunes” merkitystä, koska sillä ilmaistaan vain se,
         että haetun tavaramerkin kattamia tavaroita voidaan etsiä tai ostaa internetissä.
      
      64      Näin ollen on todettava, että kyseessä olevat tavaramerkit ovat samankaltaisia ja että valituslautakunta on perustellusti
         todennut riidanalaisen päätöksen 20 kohdassa, että tavaramerkit ovat ulkoasultaan, lausuntatavaltaan ja merkityssisällöltään
         huomattavan samankaltaisia.
      
      65      On vielä arvioitava kokonaisuutena, onko kyseessä olevien tavaramerkkien välillä sekaannusvaara.
      
       Sekaannusvaara
      66      Valituslautakunta on todennut sekaannusvaarasta riidanalaisen päätöksen 21 kohdassa seuraavaa:
      
      ”Mikäli sen lisäksi, että [riidanalaiset tavaramerkit ovat huomattavan samankaltaisia], niitä käytetään samoille tavaroille,
         joita tarjotaan samalle yleisölle, joka asuu samalla alueella, sekaannusvaara ei ole vain todennäköinen, vaan varma. Ranskalaiset
         käyttäjät nimittäin ajattelevat, että PAGESJAUNES.COM on internetversio paperisesta puhelinluettelosta[, jossa on tavaramerkki]
         LES PAGES JAUNES ja että tavarat ovat epäilyksettä peräisin samasta yrityksestä.”
      
      67      Kantaja väittää, että kun otetaan huomioon aikaisemman tavaramerkin hyvin heikko erottamiskyky, se nauttii luonteensa puolesta
         vain vähäistä suojaa, joka koostuu pelkästään kiellosta jäljitellä sitä täysin, eikä tämä suoja voi missään tapauksessa antaa
         väliintulijalle yksinoikeutta ilmaisuun ”pages jaunes”. Kantajan mukaan valituslautakunta on jättänyt ottamatta huomioon tämän
         hyvin heikon erottamiskyvyn vertaillessaan kyseessä olevia tavaramerkkejä. 
      
      68      Tältä osin on todettava, että riidanalaisesta päätöksestä ilmenee, että valituslautakunta on katsonut, että aikaisempi tavaramerkki
         on ”tavanomaisen erottamiskykyinen”.
      
      69      Aikaisemman tavaramerkin väitettyyn heikkoon erottamiskykyyn liittyviä kantajan väitteitä ei ole tarpeen tarkastella, vaan
         riittää, kun todetaan, että vaikka valituslautakunta olisikin virheellisesti katsonut, että aikaisemmalla tavaramerkillä on
         ”tavanomainen erottamiskyky”, tuollainen virhe ei voi johtaa riidanalaisen päätöksen kumoamiseen.
      
      70      Aikaisemman tavaramerkin heikon erottamiskyvyn tunnustaminen ei nimittäin estäisi sitä, että todetaan sekaannusvaaran olemassaolo
         käsiteltävänä olevassa asiassa. Vaikka aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky on otettava huomioon sekaannusvaaraa arvioitaessa
         (ks. analogisesti asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998, Kok. 1998, s. I-5507, 24 kohta), se on vain yksi arvioinnin yhteydessä
         huomioon otettavista seikoista. Sekaannusvaara voi olla olemassa silloinkin, kun aikaisempi tavaramerkki on heikosti erottamiskykyinen,
         erityisesti merkkien samankaltaisuuden ja niiden kattamien tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden vuoksi (ks. vastaavasti
         asia T-112/03, L’Oréal v. SMHV – Revlon (FLEXI AIR),tuomio 16.3.2005, Kok. 2005, s. II‑949, 61 kohta).
      
      71      Lisäksi kantajan tältä osin puoltama käsitys neutralisoisi tavaramerkkien samankaltaisuutta koskevan tekijän merkitystä aikaisemman
         kansallisen tavaramerkin erottamiskykyä koskevan tekijän hyväksi, jolloin viimeksi mainitulle tekijälle annettaisiin liian
         suuri merkitys. Tästä seuraisi, että koska aikaisempi tavaramerkki on vain heikosti erottamiskykyinen, sekaannusvaara olisi
         olemassa vain silloin, jos aikaisemman tavaramerkin täydellinen toisinto otetaan tavaramerkkiin, jonka rekisteröintiä on haettu,
         riippumatta kyseessä olevien merkkien samankaltaisuuden asteesta (asia C-235/05 P, L’Oréal v. SMHV,määräys 27.4.2006, 45 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa). Tuollainen tulos ei ole kuitenkaan sen kokonaisvaltaisen
         arvioinnin luonteen mukainen, joka toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan
         nojalla (asia C-171/06 P, T.I.M.E. ART v. Devinlec ja SMHV, tuomio 15.3.2007, 41 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).
      
      72      Näin ollen on todettava, että käsiteltävänä olevassa asiassa on olemassa sekaannusvaara, koska kyseessä olevat tavarat ovat
         samoja ja kyseessä olevat merkit ovat samankaltaisia. Kuten valituslautakunta on riitautetun päätöksen 21 kohdassa perustellusti
         todennut, ranskalaiset kuluttajat saattavat näet ajatella, että haettu tavaramerkki PAGESJAUNES.COM on internetversio paperisesta
         puhelinluettelosta, jossa on tavaramerkki LES PAGES JAUNES, ja että näin ollen näitä molempia tavaroita myy sama yritys.
      
      73      Näin ollen myös väite aikaisemman tavaramerkin laajan tunnettuuden puuttumisesta on hylättävä. Koska valituslautakunta ei
         ole perustanut päätöstään aikaisemman tavaramerkin laajaan tunnettuuteen ja koska se on perustellusti todennut, että sekaannusvaara
         on olemassa, mahdollinen laajan tunnettuuden puuttuminen ei vaikuta millään tavoin riitautetun päätöksen lainmukaisuuteen.
      
      74      Edellä esitetyn perusteella kanne on hylättävä.
      
       Oikeudenkäyntikulut
      75      Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan
         korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska kantaja on hävinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan
         oikeudenkäyntikulut SMHV:n ja väliintulijan vaatimusten mukaisesti.
      
      Näillä perusteilla
      YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (kolmas jaosto)
      on ratkaissut asian seuraavasti:
      1)      Kanne hylätään.
      2)      Xentral LLC velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
      
      
               Jaeger 
            
            
                Tiili 
            
            
                Tchipev
            
         Julistettiin Luxemburgissa 13 päivänä joulukuuta 2007.
      
               E. Coulon
            
             
            
                      M. Jaeger
            
         
               kirjaaja
            
             
            
                     presidentti
            
         * Oikeudenkäyntikieli: ranska.
      
      1? –	Ilmaisu ”pages jaunes” on suomeksi ”keltaiset sivut”.