CELEX: 62002TJ0270
Language: lt
Date: 2004-07-08 00:00:00
Title: Pirmosios instancijos teismo (antroji kolegija) sprendimas 2004 m. liepos 8 d. # MLP Finanzdienstleistungen AG prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRHT). # Bendrijos prekių ženklas - Žodinis prekių ženklas "bestpartner" - Absoliutūs atmetimo pagrindai - Reglamento (EB) Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktai - Prekių ženklas, neturintis skiriamųjų požymių - Aprašomasis prekių ženklas. # Byla T-270/02.

Byla T-270/02
      MLP Finanzdienstleistungen AG
      prieš
      Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT)
      „Bendrijos prekių ženklas – Žodinis prekių ženklas „bestpartner“ – Absoliutūs atmetimo pagrindai – Reglamento (EB) Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktai – Prekių ženklas, neturintis skiriamųjų požymių – Aprašomasis prekių ženklas“
      2004 m. liepos 8 d. Pirmosios instancijos teismo (antroji kolegija) sprendimas  II-0000
      Sprendimo santrauka
      1.     Bendrijos prekių ženklas – Apeliacinė procedūra – Bendrijos pateiktas ieškinys – Ieškinys – Formos reikalavimai – Ieškinyje
            nenurodyti teisiniai pagrindai – Bendra nuoroda į kitus rašytinius dokumentus – Nepriimtinumas
      (Pirmosios instancijos teismo darbo reglamento 44 str. 1 dalis, 130 str. 1 dalis ir 132 str. 1 dalis)
      2.     Bendrijos prekių ženklas – Bendrijos prekių ženklo sąvoka ir įgijimas – Absoliutūs atmetimo pagrindai – Neturintys skiriamųjų
            požymių prekių ženklai – Žodis „bestpartner“
      (Tarybos reglamento Nr. 40/94 7 str. 1 dalies b punktas)
      1.     Pagal Pirmosios instancijos teismo darbo reglamento 44 straipsnio 1 dalį, kuri, remiantis šio Darbo reglamento 130 straipsnio
         1 dalimi ir 132 straipsnio 1 dalimi, galioja intelektinės nuosavybės srityje, tam tikros ieškinio dalys gali būti grindžiamos
         ar papildomos nuorodomis į priede pateiktų dokumentų ištraukas, tačiau bendra nuoroda į tam tikrus rašytinius dokumentus negali
         atstoti esminių teisinių argumentų, kurie, remiantis minėtomis teisės normomis, turi būti pateikti pačiame ieškinyje. Todėl
         ieškinys tiek, kiek jis grindžiamas Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) pateiktais dokumentais,
         yra nepriimtinas, kadangi jame pateikta bendra nuoroda negali būti susieta su jokia ieškinio pareiškime pateikta aplinkybe.
      
      (žr. 16 punktą)
      2.     Žodinis žymuo „bestpartner“, kurį prašoma įregistruoti draudimo, finansų ir duomenų apdorojimo internete paslaugoms, priklausančioms
         36, 38 ir 42 klasėms pagal Nicos klasifikaciją, angliškai kalbančioje Bendrijos dalyje neturi reikalaujamų minimalių skiriamųjų
         požymių Reglamento Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo 7 straipsnio 1 dalies b punkto prasme. Iš tikrųjų žodžiai „best“
         ir „partner“ yra apibendrinančios sąvokos, kurios tik nurodo paslaugos, kurią įmonė teikia savo klientams, kokybę ir šių dviejų
         žodžių sujungimas be jokių grafinių ar turinio pakeitimų jokiu būdu nesuteikia žymeniui papildomų požymių, kurie leistų laikyti
         visą žymenį atitinkamos visuomenės dalies požiūriu tinkamu atskirti ieškovės paslaugas nuo kitų įmonių paslaugų.
      
      (žr. 24, 26–27 punktus)
PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO (antroji kolegija)
      SPRENDIMAS
      2004 m. liepos 8 d.(*)
      
      „Bendrijos prekių ženklas – Žodinis prekių ženklas „bestpartner“ – Absoliutūs atmetimo pagrindai – Reglamento (EB) Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktai – Prekių ženklas, neturintis skiriamųjų požymių – Aprašomasis prekių ženklas“
      Byloje T‑270/02,
      MLP Finanzdienstleistungen AG, įsteigta Heidelberge (Vokietija), atstovaujama advokato W. Göpfert,
      
      ieškovė,
      prieš
      Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT), atstovaujamą G. Schneider,
      
      atsakovę,
      dėl ieškinio dėl VRDT trečiosios apeliacinės tarybos 2002 m. birželio 26 d. sprendimo (Byla R 206/2002‑3), kuriuo atmesta
         paraiška įregistruoti žodinį prekių ženklą „bestpartner“,
      
      EUROPOS BENDRIJŲ PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS (antroji kolegija),
      kurį sudaro pirmininkas J. Pirrung, teisėjai A. W. H. Meij ir N. J. Forwood,
      sekretorė: D. Christensen, administratorė,
      susipažinęs su ieškiniu, kurį Pirmosios instancijos teismo sekretoriatas gavo 2002 m. rugpjūčio 28 d.,
      susipažinęs su atsiliepimu į ieškinį, kurį Pirmosios instancijos teismo sekretoriatas gavo 2002 m. gruodžio 19 d.,
      atsižvelgęs į 2003 m. gruodžio 16 d. proceso organizavimo priemones,
      įvykus 2004 m. vasario 3 d. posėdžiui,
      priima šį
      Sprendimą
       Bylos aplinkybės
      1       2001 m. birželio 20 d. ieškovė, remdamasi 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo
         (OL L 11, 1994, p. 1) su pakeitimais, Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) padavė
         paraišką įregistruoti Bendrijos prekių ženklą.
      
      2       Prekių ženklas, kurį įregistruoti buvo paduota paraiška, yra žodinis žymuo „bestpartner“.
      3       Pagal pakeistą ir papildytą 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutartį dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklams
         registruoti prekės ir paslaugos, dėl kurių buvo pateikta paraiška įregistruoti prekių ženklą, priklauso 36, 38 ir 42 klasėms
         ir atitinkamai aprašomos taip:
      
      –       „draudimas, draudimo konsultacijos, draudimo tarpininkavimas; finansinės operacijos, finansinės konsultacijos, konsultacijos
         taupymo ir kapitalo investicijų klausimais, konsultacijos investicijų klausimais; finansinės analizės, tarpininkavimas turto
         investicijų, ypač į fondus, klausimais; investiciniai sandoriai; trečiųjų asmenų turto valdymas; konsultacijos nekilnojamojo
         turto įgijimo klausimais, nekilnojamojo turto koncepcijos sukūrimas tretiesiems asmenims“, priklausančios 36 klasei,
      
      –       „interneto paslaugos, būtent informacijos pateikimas, paruošimas ir pasiūlymas internetu“, priklausančios 38 klasei,
      –       „duomenų apdorojimas tretiesiems asmenims; teksto ir duomenų apdorojimo bei procesų valdymo programų projektavimas, sudarymas,
         pagerinimas ir atnaujinimas; techninės ir taikomosios konsultacijos kompiuterių ir duomenų apdorojimo programų klausimais;
         interneto paslaugų siūlymas, būtent programų, skirtų specifinių verslo šakos problemų sprendimui internete, kūrimas, interneto
         puslapių kūrimas ir dizainas, būtent interneto prieigų ir jungimo mazgų kūrimas, palaikymas ir priežiūra“, priklausančios
         42 klasei.
      
      4       2002 m. sausio 2 d. sprendimu ekspertė, remdamasi Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktais bei 2 dalimi,
         atsisakė įregistruoti prekių ženklą pagal Reglamento Nr. 40/94 38 straipsnį, grįsdama savo sprendimą tuo, kad žymuo, kurį
         įregistruoti buvo paduota paraiška, yra plačiai vartojama sąvoka ir bent jau angliškai kalbančioje Europos Sąjungos dalyje
         bus ginčijamas kaip skiriamųjų požymių neturintis aprašomasis reklaminis šūkis. 2002 m. vasario 27 d. ieškovė, remdamasi Reglamento
         Nr. 40/94 59 straipsniu, pateikė VRDT skundą dėl ekspertės sprendimo.
      
      5       2002 m. birželio 26 d. sprendimu (toliau – ginčijamas sprendimas) Trečioji apeliacinė taryba atmetė skundą, motyvuodama tuo,
         kad, viena vertus, prekių ženklas, kurį įregistruoti buvo paduota paraiška, neturi skiriamųjų požymių, ir, kita vertus, jį
         sudaro tik aprašomieji duomenys.
      
       Šalių prašymai
      6       Ieškovė Pirmosios instancijos teismo prašo:
      –       panaikinti ginčijamą sprendimą,
      –       priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.
      7       VRDT Pirmosios instancijos teismo prašo:
      –       atmesti ieškinį,
      –       priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.
       Dėl teisės
       Šalių argumentai
      8       Ieškovė grindžia savo ieškinį tuo, kad pirmiausia apeliacinei tarybai nepripažinus skiriamųjų ženklo, kurį įregistruoti buvo
         paduota paraiška, požymių, buvo pažeistas Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktas ir, antra, apeliacinei tarybai
         neteisingai įvertinus būtinybę išlaikyti aprašomąjį žymenį laisvu, buvo pažeistas Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies
         c punktas.
      
      9       Ieškovė teigia, kad žodžiai „best“ ir „partner“ gali būti suprantami įvairiai. Sąvoka „bestpartner“, sudaryta iš dviejų žodžių,
         tikrai nėra vienareikšmė ir leidžia suinteresuotai visuomenės daliai, kuriai skiriamos paslaugos, t. y. ypač supratingiems
         ir protingai dėmesingiems šiose jautriose draudimo ir paslaugų srityse vidutiniams vartotojams, atskirti ieškovės siūlomas
         paslaugas. Sudurtinis žodis „bestpartner“ yra žodynuose nepateikiamas naujadaras, kurį reikėjo tikrinti atskirai nuo jo sudėtinių
         dalių.
      
      10     Ieškovės nuomone, iš to išplaukia, kad žymuo, kurį ji prašė įregistruoti kaip prekių ženklą finansinėms ir draudimo bei duomenų
         apdorojimo internetu paslaugoms, šių paslaugų neaprašo. Todėl nėra poreikio laikyti šį žymenį laisvu, taip trukdant jį įregistruoti.
         Šiuo atžvilgiu ieškovė, teigdama, kad žymuo neturi paslaugą aprašomųjų požymių, jeigu santykis tarp jo ir paslaugos yra pernelyg
         miglotas ir neaiškus, remiasi 2001 m. sausio 31 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimu byloje Taurus-Film prieš VRDT (Cine Action) (T‑135/99, Rink. p. II‑379, 29 punktas). Pagal Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punktą neregistruotini yra tik
         tiesiogiai ir aiškiai aprašomieji žymenys. Nagrinėjamu atveju žymuo „bestpartner“ turi būti laikomas reklaminiu šūkiu.
      
      11     Dėl ginčijamo sprendimo 4 punkte minimų internetu atlikto tyrimo rezultatų ieškovė pažymi, kad aplinkybė, jog nagrinėjama
         sąvoka plačiai naudojama versle, nėra pakankamas pagrindas atmesti paraišką dėl jos įregistravimo pagal Reglamento Nr. 40/94
         7 straipsnio 1 dalies c punktą. Nagrinėjamo žymens vartojimas versle, kaip tai matyti iš šio žymens naudojimo interneto domenų
         pavadinimuose, įrodo, kad jis yra tinkamas parodyti, jog paslaugas teikia konkreti įmonė.
      
      12     Be to, iš šių aplinkybių taip pat išplaukia, kad žymeniui „bestpartner“ nė kiek netrūksta teismų praktikos reikalaujamų skiriamųjų
         požymių (2002 m. vasario 27 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje Eurocool Logistik prieš VRDT (EUROCOOL), T‑34/00, Rink. p. II‑683, 39 punktas). Ieškovė pažymi, kad skiriamųjų požymių nebuvimo negali nulemti vien tai, kad nagrinėjamas
         žymuo nėra sukurtas pasitelkiant didelę vaizduotę, nėra neįprastas ar krentantis į akis (2001 m. balandžio 5 d. Pirmosios
         instancijos teismo sprendimas byloje Bank für Arbeit und Wirtschaft prieš VRDT (EASYBANK),  T‑87/00, Rink. p. II‑1259, 39 punktas).
      
      13     Be to, aplinkybė, kad VRDT ir Bendrijos valstybėse narėse yra įregistruoti panašūs prekių ženklai „bestpartner classic“ ir
         „bestpartner topinvest“, turi būti laikoma įrodymu, kad žymuo, kurį įregistruoti buvo paduota paraiška, taip pat gali būti
         įregistruotas kaip prekių ženklas.
      
      14     Galiausiai ieškinyje atkartojami visi VRDT pateikti argumentai.
      15     VRDT atmeta visus ieškovės argumentus. Ji pažymi, kad VRDT apeliacinė taryba teisingai atmetė ieškovės paraišką įregistruoti
         prekių ženklą, be kita ko, todėl, kad šis ženklas neturi reikalaujamų minimalių skiriamųjų požymių.
      
       Pirmosios instancijos teismo vertinimas
      16     Visų pirma reikia įvertinti ieškinio pabaigoje pateiktą ieškovės prašymą laikyti visus jos rašytinius paaiškinimus, pateiktus
         VRDT, sudėtine ieškinio pagrindimo dalimi, kad „būtų išvengta nereikalingų pasikartojimų“. Be to, remiantis nusistovėjusia
         teismo praktika, pagal Pirmosios instancijos teismo darbo reglamento 44 straipsnio 1 dalį, kuri, remiantis šio Darbo reglamento
         130 straipsnio 1 dalimi ir 132 straipsnio 1 dalimi, galioja intelektinės nuosavybės srityje, tam tikros ieškinio dalys gali
         būti grindžiamos ar papildomos nuorodomis į priede pateiktų dokumentų ištraukas, tačiau bendra nuoroda į tam tikrus rašytinius
         dokumentus negali atstoti esminių teisinių argumentų, kurie, remiantis minėtomis teisės normomis, turi būti pateikti pačiame
         ieškinyje (1999 m. balandžio 20 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas bylose LVM prieš Komisiją, T‑305/94–T‑307/94, T‑313/94–T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 ir T‑335/94, Rink. p. II‑931, 39 punktas).
         Todėl ieškinys ta apimtimi, kuria jis grindžiamas VRDT pateiktais dokumentais, yra nepriimtinas, kadangi jame pateikta bendra
         nuoroda nėra susieta su ieškinio pareiškime pateiktu pagrindu.
      
      17     Dėl bylos esmės visų pirma primintina, kad, remiantis Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktu, neregistruojami
         „neturintys skiriamųjų požymių ženklai“.
      
      18     Be to, pagal Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 2 dalį „1 dalies nuostatos taikomos, net jeigu prekių ženklo neregistravimo
         pagrindai galioja tiktai dalyje Bendrijos“.
      
      19     Šiuo požiūriu žymens skiriamieji požymiai turi būti vertinami tik atsižvelgiant į prekes ir paslaugas, kurioms prašoma įregistruoti
         prekių ženklą, taip pat į tai, kaip jį supranta suinteresuota visuomenės dalis (žr., pvz., 2002 m. kovo 20 d. Pirmosios instancijos
         teismo sprendimo byloje DaimlerChrysler prieš VRDT (TELE AID),  T‑355/00, Rink. p. II‑1939, 51 punktą).
      
      20     Be to, turi būti remiamasi ne tik aiškia ir tiesiogine žodžių, sudarančių sudurtinį žymenį, reikšme, bet ir konotacijomis,
         kurias šie žodžiai gali perteikti.
      
      21     Nagrinėjamu atveju šalys savo argumentuose visų pirma rėmėsi aplinkybe, kad „best“ ir „partner“ yra anglų kalbos žodžiai,
         tačiau tokių žodžių su nedideliais skirtumais yra ir kitose Bendrijos kalbose, visų pirma vokiečių ir olandų. Bet kuriuo atveju,
         pasitvirtinus aplinkybei, kad angliškai kalbančioje Bendrijos dalyje, kuri apima dvi valstybes nares, yra prekių ženklo įregistravimo
         kliūčių, sprendžiant nagrinėjamą ginčą neturėtų reikšmės aplinkybė, kad tokių kliūčių yra ir kitose Bendrijos dalyse, kadangi
         įregistravimo kliūčių buvimo vienoje Bendrijos dalyje pakanka, kad paraiška įregistruoti prekių ženklą būtų atmesta. Todėl
         šio proceso tikslais reikia remtis tuo, kad suinteresuota visuomenės dalis kalba angliškai.
      
      22     Be to, atsižvelgiant į paslaugų, kurioms prašoma įregistruoti prekių ženklą, ypatybes, reikia įvertinti tai, kad suinteresuotą
         visuomenės dalį sudaro ypač supratingi ir dėmesingi vartotojai.
      
      23     Nagrinėjamą žymenį sudaro žodžiai „best“ ir „partner“, kurie visų pirma yra anglų kalbos žodžiai. Žodis „best“ nurodo kokybę
         ir leidžia suinteresuotai visuomenės daliai suprasti, kad kalbama apie geriausios kokybės prekę ar paslaugą. Žodis „partner“
         vartojamas įvairiomis aplinkybėmis, taip pat ir paslaugų sektoriuje, siekiant aprašyti asociacijos ar partnerystės santykius
         ir perduoti teigiamą patikimumo ar ilgalaikiškumo konotaciją. Apeliacinė taryba 24 ginčijamo sprendimo punkte pažymi, kad
         šiuolaikinėje reklamos kalboje šis žodis vartojamas norint aprašyti santykius tarp tiekėjo ir kliento, pirmąjį laikant pastarojo
         „verslo partneriu“.
      
      24     Todėl būtina pažymėti, kad žodžiai „best“ ir „partner“ yra apibendrinančios sąvokos, kurios tik nurodo paslaugos, kurią įmonė
         teikia savo klientams, kokybę (šiuo klausimu žr. 2000 m. sausio 12 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimą byloje DKV prieš VRDT (COMPANYLINE), T‑19/99, Rink. p. II‑1, 26 punktas, patvirtintą 2002 m. rugsėjo 19 d. Teisingumo Teismo sprendimu apeliacinėje byloje DKV prieš VRDT, C‑104/00 P, Rink. p. I‑7561, 13–25 punktai).
      
      25     Todėl kiekvienas iš šių žodžių yra atitinkamų paslaugų aprašymas. Tačiau tam tikras prekes ar paslaugas aprašančios sąvokos
         šių prekių ar paslaugų požiūriu neturi skiriamųjų požymių (2002 m. liepos 2 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas byloje
         SAT.1 prieš VRDT (SAT.2), T‑323/00, Rink. p. II‑2839, 40 punktas; šis sprendimas yra apskųstas). Ką nors kita galima būtų konstatuoti tik tuomet,
         jeigu sąvoka, kurią sudaro šie du sujungti žodžiai, turėtų kitokią reikšmę negu šių dviejų paeiliui vartojamų žodžių reikšmė.
      
      26     Šių dviejų žodžių sujungimas be jokių grafinių ar turinio pakeitimų jokiu būdu nesuteikia žymeniui papildomų požymių, kurie
         leistų laikyti visą žymenį suinteresuotos visuomenės dalies požiūriu tinkamu atskirti ieškovės paslaugas nuo kitų įmonių paslaugų
         (šiuo klausimu žr. 24 punkte minėto sprendimo COMPANYLINE 26 punktą). Taigi žodis „bestpartner“ išreiškia tą pačią dviejų žodžių, iš kurių jis yra sudarytas, reikšmę „geriausias partneris“,
         lygiai taip pat, kaip ir iš tų pačių atskirai parašytų žodžių sudaryta sąvoka „best partner“. Šio vertinimo negali pakeisti
         aplinkybė, kad tokia sąvoka – parašyta kartu ar atskirai – nepateikiama žodyne.
      
      Taigi žymuo „bestpartner“ suinteresuotos visuomenės dalies požiūriu neturi teismo praktikos reikalaujamų minimalių skiriamųjų
         požymių (žr., pvz., 12 punkte minėto sprendimo EUROCOOL 39 punktą), ir todėl apeliacinė taryba teisingai nusprendė, kad šiuo atveju negalima įregistruoti prekių ženklą dėl Reglamento
         Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punkto nurodyto atmetimo pagrindo. 
      
      
      27     Pagal Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalį žymuo negali būti įregistruotas kaip Bendrijos prekių ženklas, jeigu yra bent
         vienas absoliutus atmetimo pagrindas (24 punkte minėto sprendimo COMPANYLINE 30 punktas). Dėl šių priežasčių ieškinys, nenagrinėjant ieškovės argumentų dėl Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies
         c punkto, yra atmestinas.
      
       Dėl bylinėjimosi išlaidų
      28     Pagal Darbo reglamento 87 straipsnio 2 dalį pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti išlaidas, jei laimėjusi šalis to prašė.
         Kadangi ieškovė pralaimėjo bylą, ji be savo turėtų išlaidų turi padengti ir VRDT išlaidas pagal jos pateiktus reikalavimus.
      
      Remdamasis šiais motyvais,
      PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS (antroji kolegija)
      nusprendžia:
      1.      Atmesti ieškinį.
      2.      Ieškovė padengia bylinėjimosi išlaidas.
      
               Pirrung 
            
            
               Meij 
            
            
                Forwood
            
         Paskelbta 2004 m. liepos 8 d. viešame posėdyje Liuksemburge.
      
               Sekretorius 
            
             
            
                      Pirmininkas
            
         
               H. Jung 
            
             
            
                      J. Pirrung
            
         * Proceso kalba: vokiečių.