CELEX: 62004CC0361
Language: et
Date: 2005-09-08
Title: Kohtujuristi ettepanek - Ruiz-Jarabo Colomer - 8. september 2005. # Claude Ruiz-Picasso ja teised versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (OHIM). # Apellatsioonkaebus - Ühenduse kaubamärk - Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkt b - Segiajamise tõenäosus - Sõnamärk PICARO - Ühenduse sõnamärgi PICASSO omaniku vastulause. # Kohtuasi C-361/04 P.

KOHTUJURISTI ETTEPANEK
      DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER
      esitatud 8. septembril 20051(1)
      
      Kohtuasi C‑361/04 P
      Claude Ruiz-Picasso,
      Paloma Ruiz-Picasso,
      Maya Widmaier-Picasso,
      Marina Ruiz-Picasso,
      Bernard Ruiz-Picasso
      versus
      Siseturu Ühtlustamise Amet
      (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)
      Apellatsioonkaebus – Ühenduse kaubamärk – Sõnamärk PICARO – Ühenduse sõnamärgi PICASSO omaniku vastulause – Vastulause rahuldamata jätmine1.        Apellatsioonkaebus esitati Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu (teine koda) 22. juuni 2004. aasta otsuse(2) peale, millega jäeti rahuldamata tühistamishagi, mis oli esitatud Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)
         (edaspidi „ühtlustamisamet”) kolmanda apellatsioonikoja otsuse peale, millega omakorda oli jäetud rahuldamata sõnamärgi PICASSO
         omanike, kes on käesoleva apellatsioonkaebuse esitajad, vastulause sõidukite sõnamärgi PICARO registreerimistaotluse vastu.
      
      2.        Vaidlus tekkis segiajamise tõenäosust käsitleva arutelu raames ning puudutab järelikult määruse (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi
         kohta(3) artikli 8 lõike 1 punkti b kohaldamist. Apellatsioonkaebuse põhjendamiseks esitati ainult üks väide, mis koosneb neljast
         osast. Esimeses viitavad apellatsioonkaebuse esitajad Esimese Astme Kohtu otsustele, mille järgi võib tähtsus, mille kontseptuaalne
         osa sarnasuse hindamisel omandab, tühistada võimalikud visuaalsed ja foneetilised sarnasused; teises osas käsitlevad apellatsioonkaebuse
         esitajad erikaitset, mis on tagatud tugeva eristusvõimega kaubamärkidele; kolmandas ja neljandas osas käsitletakse mõningaid
         aspekte, mis on seotud segiajamise tõenäosusega pärast seda, kui tarbija on toote ostnud.
      
      3.        Kõigepealt on üllatav näha Pablo Ruiz Picasso nime apellatsioonkaebuses, millel ei ole mingit pistmist tema maalide või skulptuuridega,(4) asjalikes kohtumenetlustes, milles arutatakse, kas võib kasutada tema teist perekonnanime, mille all ta sai kunstnikuna kuulsaks
         ja millega ta signeeris suurema osa oma teostest. Kurb on tõdeda, et XX sajandi kõige silmapaistvam müüt, inimkonna pärand,
         on taandatud kaubandusobjektiks, kaubaks. Ehkki õiguspärase huvi olemasolu kaitsta seda nime kõikide rünnakute eest, mis võiksid
         seda kahjustada, on ilmne, tuleb märkida, et selle laialdane kasutamine ainult kaubanduslikel eesmärkidel väljaspool valdkondi,
         kus ta oma tuntuse saavutas, võib kahjustada austust, mida selle mehe erakordne isiksus väärib.
      
      I.      Määrus nr 40/94
      4.        Määrus nr 40/94 sisaldab sätteid, mida vaidluse lahendamiseks kohaldatakse.
      
      5.        Määruse artikli 4 järgi võivad ühenduse kaubamärgi moodustada „mis tahes tähised, mida on võimalik graafiliselt esitada, eelkõige
         nimed, sealhulgas isikunimed, kujutised, tähed, numbrid või kaupade või nende pakendi kuju, kui selliste tähiste põhjal on
         võimalik eristada ühe ettevõtja kaupu või teenuseid teiste ettevõtjate omadest”.
      
      6.        Artikli 8, milles on loetletud suhtelised keeldumispõhjused, lõike 1 punktis b on sätestatud:
      
      „1. Varasema kaubamärgi omaniku vastuseisu korral ei registreerita taotletavat kaubamärki, kui:
      a) […];
      b)      kui identsuse või sarnasuse tõttu varasema kaubamärgiga ning identsuse või sarnasuse tõttu varasema kaubamärgiga kaitstud
         kaupade või teenustega on tõenäoline, et territooriumil, kus varasem kaubamärk on kaitstud, võib avalikkus need omavahel segi
         ajada; segiajamise tõenäosus hõlmab ka tõenäosust, et kaubamärk seostatakse varasema kaubamärgiga.
      
      […]”
      II.    Apellatsioonkaebuse aluseks olevad faktilised asjaolud ja menetlus
      A.      Esimeses kohtuastmes tuvastatud faktilised asjaolud
      7.        11. septembril 1998 esitas DaimlerChrysler AG, menetlusse astuja esimeses kohtuastmes, ühtlustamisametile taotluse registreerida
         ühenduse kaubamärk PICARO.
      
      8.        Ta taotles registreerimist kirjeldusele „Sõiduautod ja nende osad, bussid” – kaupadele, mis vastavad 15. juunil 1957 sõlmitud
         märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti läbi vaadatud
         ja muudetud redaktsioonis) (edaspidi „Nizza kokkulepe”) klassile 12.
      
      9.        Pärast taotluse nõuetekohast avaldamist Ühenduse Kaubamärgibülletäänis esitas „Picasso pärand”(5) määruse nr 40/94 artikli 42 lõike 1 alusel vastulause, mis puudutas kõiki taotluses loetletud kaubakategooriaid ja põhines
         määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punktis b osutatud segiajamise tõenäosusel.
      
      10.      Selle artikli 42 alusel esitatud vastulause põhines varasema ühenduse kaubamärgi nr 614 867 olemasolul kunstniku pärijate
         huvides. Sõnamärk PICASSO registreeriti 26. aprillil 1999 kaupadele, mis kuuluvad Nizza kokkuleppe klassi 12, mida on kirjeldatud
         järgmiselt: „Sõidukid; maismaa‑, vee- ja õhusõidukid, sõiduautod, bussid, veoautod, haagised, puksiirid”.
      
      11.      Ühtlustamisameti pädev osakond lubas kõnesoleva kaubamärgi registreerida, väites, et vaidlusaluste kaubamärkide segiajamise
         tõenäosus puudub. „Picasso pärand” vaidlustas selle otsuse määruse nr 40/94 artikli 59 alusel ühtlustamisameti apellatsioonikojas,
         taotledes selle tühistamist ja kaubamärgi registreerimisest keeldumist.
      
      12.      18. märtsi 2002. aasta otsusega(6) jättis ühtlustamisameti kolmas apellatsioonikoda kaebuse rahuldamata ning leidis, et asjaomase avalikkuse kõrgendatud tähelepanu
         arvesse võttes ei ole vaidlusalused kaubamärgid ei foneetiliselt ega visuaalselt teineteisega sarnased. Lisaks asus ta seisukohale,
         et varasema kaubamärgi kontseptuaalne mõju on selline, et see neutraliseerib mis tahes võimaliku foneetilise ja/või visuaalse
         sarnasuse kõnealuste kaubamärkide vahel.
      
      13.      13. juunil 2002 esitasid Picasso pärijad Esimese Astme Kohtu kantseleisse hagiavalduse, milles taotleti apellatsioonikoja
         otsuse tühistamist.
      
      B.      Vaidlustatud kohtuotsus
      14.      Hageja esitas kaks väidet, millest esimene põhines määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumisel ja teises asuti
         seisukohale, et apellatsioonikoda tegi otsuse, mis ületas pooltevahelist vaidlust vastulause menetluses.
      
      15.      Kuna vaidlustatud kohtuotsuse peale ei esitatud apellatsioonkaebust teise väite osas, siis seda ma ei kommenteeri.
      
      16.      Mis puudutab määruse nr 40/94 eespool nimetatud sätte rikkumist, siis Esimese Astme Kohus andis esiteks segiajamise tõenäosusele
         üldise hinnangu, lähtudes kriteeriumidest, mis ta kehtestas oma kohtuasjas Laboratorios RTB vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS) 9. juulil 2003. aastal tehtud otsuses.(7) See üldine hinnang näitas, et vaidlusaluste kaubamärkidega tähistatud kaubad on osaliselt identsed või osaliselt sarnased.(8)
      
      17.      Seejärel arutas Esimese Astme Kohus, toetudes varem tehtud kohtuotsustele,(9) kaubamärkide sarnasuse astet; see analüüs tõi ilmsiks visuaalseid ja foneetilisi sarnasusi, isegi kui foneetilised sarnasused
         olid väikesed. Mis puudutab kõnesolevate kaubamärkide kontseptuaalset sarnasust, siis Esimese Astme Kohus tuvastas märgatavad
         erinevused esiteks kuulsa maalikunstniku nime(10) ja teiseks sõna pícaro vahel ning rõhutas, et välja arvatud hispaania keelt kõnelevate inimeste jaoks ei ole teisel terminil tähendust,(11) kuigi ei analüüsinud selle päritolu(12).
      
      18.      Esitatud kontseptuaalsete erinevuste ja pildi „Avignoni naised”(13) maalinud kunstniku nime selge tähenduse tõttu leidis Esimese Astme Kohus, et semantiline sisu sõidukeid tähistava kaubamärgina
         ei saa varjutada „Guernica”(14) loojat keskmise tarbija teadvuses, kes ei seostaks iial niisugust perekonnanime esimesel hetkel automargiga. Esimese Astme
         Kohus järeldas sellest, et täielik kontseptuaalne erinevus vaidlusaluste märkide vahel varjutab visuaalsed ja foneetilised
         sarnasused.(15)
      
      19.      Viidates Picasso nime tuntusele, nõudsid geeniuse pärijad ulatuslikumat kaitset, mida kohtupraktika pakub suurema eristusvõimega
         kaubamärkidele.(16) Esimese Astme Kohus keeldus selle andmisest põhjendusel, et kunstniku suur tuntus ei suurenda kõnesolevate kaupade segiajamise
         tõenäosust.(17)
      
      20.      Lõpuks analüüsis Esimese Astme Kohus asjaomase avalikkuse tähelepanelikkuse astet ostu sooritamisel seda tüüpi kauba tehnoloogilise
         arengu ja hinna osas ning leidis selle olevat eriti suure. Küll aga ei hinnanud Esimese Astme Kohus tähelepanelikkuse astet
         kauba omandamise erinevatel hetkedel, eelkõige pärast müüki, samal ajal kui need perioodid võivad olla müügijärgse segiajamise
         tõenäosuse hindamisel asjakohased.(18)
      
      III. Menetlus Euroopa Kohtus ja poolte nõuded
      21.      „Picasso pärandi” apellatsioonkaebus esitati Euroopa Kohtu kantseleile 19. augustil 2004 ja ühtlustamisamet vastas sellele
         6. detsembril. Kostja repliiki ega vasturepliiki ei esitatud.
      
      22.      Mõlema poole, samuti DaimlerChrysleri, kes oli menetlusse astuja esimeses kohtuastmes ja apellatsioonmenetluses, esindajad
         võtsid osa kohtuistungist, mis toimus 14. juulil 2005.
      
      23.      Apellatsioonkaebuse esitajad paluvad Euroopa Kohtul:
      
      –        tühistada vaidlustatud kohtuotsus;
      –        tühistada otsus, mille ühtlustamisameti kolmas apellatsioonikoda tegi 18. märtsil 2002 menetluses R 247/2001‑3 selles osas,
         millega jäeti rahuldamata vastulause, mille apellatsioonkaebuse esitaja esitas DaimlerChrysleri esitatud sõnamärgi PICARO
         ühenduse kaubamärgina registreerimise taotluse peale;
      
      –        jätta ühtlustamisameti kanda tema enda kohtukulud ja mõista temalt välja apellatsioonkaebuse esitaja esimese kohtuastme ja
         apellatsioonmenetluse kohtukulud.
      
      24.      Ühtlustamisamet palub Euroopa Kohtul:
      
      –        jätta hagi rahuldamata,
      –        mõista kohtukulud välja apellantidelt.
      25.      Menetlusse astuja toetab ühtlustamisameti nõudeid.
      
      IV.    Apellatsioonkaebuse põhjendamiseks esitatud väite analüüs
      26.      Apellatsioonkaebuse põhjendamiseks esitasid apellatsioonkaebuse esitajad üheainsa väite, mis koosneb neljast osast ja põhineb
         määruse nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumisel.
      
      A.      Väite esimene osa
      27.      Picasso pärijad vaidlustavad Esimese Astme Kohtu otsuse punktid 56–58, milles on öeldud, et kontseptuaalsed erinevused võivad
         neutraliseerida suurel määral visuaalsed ja foneetilised sarnasused. Nad väidavad, et selles osas ei olevat vaja, et vähemalt
         ühel vaadeldavatest märkidest oleks asjaomase avalikkuse jaoks selge ja kindlaksmääratud tähendus, nii et avalikkus seda kohe
         tajuks.(19)
      
      28.      Nad täpsustavad, et niiviisi sõnastatuna ei ole reegel õige, isegi kui see mõnel konkreetsel juhul leiab tõendamist. Nad vaidlustavad
         selle, et kaubamärk, mis omandab konkreetse tähenduse väljaspool nende kaupade valdkonda, mida ta tähistab, muudab kontseptuaalse
         erinevuse teistest märkidest suuremaks, ilma et sel juhul oleks tarvis arutada, kas see erinevus on saavutanud piisava taseme.
      
      29.      Lisaks on nende sõnul ebaloogiline see, et intellektuaalset laadi erinevused kompenseerivad visuaalsete ja foneetiliste kriteeriumide
         sarnasused, sest see lahendus põhineb ainult Málaga(20) kunstniku mainel, seostamata seda tähistatud kaupadega, mis on vastuolus Euroopa Kohtu praktikaga, mis kujunes välja Lloyd
         Schuhfabrik Meyer’i kohtuotsusega.(21)
      
      30.      Ühtlustamisameti arvates on apellatsioonkaebuse raames asjaomane üksnes apellatsioonkaebuse esitajate argument, et arvesse
         ei võetud seost kaubamärgi ja esemete vahel, mida see tähistab. Selles küsimuses väidab ühtlustamisamet, et kaubamärkide sarnasuse
         hindamisel on kaitstavatel kaupadel ja teenustel tähtsust ainult siis, kui need mõjutavad oluliselt tarbija soovi.
      
      31.      Ühtlustamisamet vaidlustab ükskõik missuguse reegli olemasolu, mis sätestaks, et kaubamärkide semantiline võrdlus peab olema
         piiratud kaupadega seotud tähendustega, sest vaja on saada üldine ülevaade. Seega arvab ta, et „Picasso pärandi” vaidlustatud
         kohtuotsus on just selle üldise mulje põhimõtte väljendus, mille see kaubamärk avalikkusele jätab.
      
      32.      DaimlerChrysler leiab, et sõna „Picasso” spetsiaalne ideoloogiline sisu kõrvaldab igasuguse segiajamise tõenäosuse, ning see
         äriühing toetab mõtet, et selle nime kasutamise eesmärk oli just nimelt luua seos sõidukite ja kunstniku vahel, mida kasutajad
         tajuvad.
      
      33.      Esimest korda peab Euroopa Kohus tegema otsuse segiajamise tõenäosuse hindamise reegli seaduslikkuse üle. Niisiis tuleb lühidalt
         meenutada kohtupraktika raamistikku, milles see toimub. SABEL’i kohtuasjas nõudis Euroopa Kohus kõigi käesoleva juhtumi puhul
         tähtsust omavate asjaolude kaalumist(22) ning märkis veel, et igakülgne hindamine peab asjaomaste kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse
         osas põhinema neist jäävale tervikmuljele,(23) arvestades iseäranis nende eristavaid ja domineerivaid osi.(24)
      
      34.      Kohus, kes vaidlust lahendab, peab igal konkreetsel juhul hindama eeldatavalt domineerivaid visuaalseid, foneetilisi ja kontseptuaalseid osasid. Ma ütlesin juba ükskord(25) oma arvamuse selle kontrolli ulatuse kohta, mida Euroopa Kohus antud valdkonnas apellatsioonimenetluse raames teostab, ning
         seega piisab, kui märkida, et vastavalt tema põhikirja artiklile 58 ei saa ta arutada faktiliste asjaoludega seotud küsimusi.
      
      35.      See kontroll oleks asjakohane üksnes siis, kui vaidlustatud reeglit kasutataks absoluutselt ja a priori, st enne erinevate osade eraldi analüüsimist, mis tooks kaasa automaatse kohaldamise, mis oleks selgelt vastuolus eespool viidatud
         Euroopa Kohtu praktikaga.
      
      36.      Vaidlustatud kohtuotsuse punktides 54 ja 55 on vaadeldud vastavalt sellele kohtupraktikale kõiki osi enne keskendumist osale,
         mida selles otsuses on peetud määravaks, st kontseptuaalsele.
      
      37.      Valitud lahendus ei ole üllatav, sest õigusteoreetikud olid juba avaldanud arvamust, et kuigi ühe osa sarnasusest piisab segiajamise
         tõenäosuse olemasoluks,(26) võib kahe nime võrdlemine kontseptuaalses plaanis anda kaks diametraalselt vastandlikku tulemust: kas tekitada segiajamise
         tõenäosuse või neutraliseerida võrreldavate kaubamärkide foneetilise hindamise tulemusel tuvastatud segiajamise tõenäosuse.(27)
      
      38.      Apellatsioonkaebuse esitajad heidavad Esimese Astme Kohtule ette, et ta ei põhjendanud oma otsust kõnesolevate kaupade ja
         turgude seisukohast, nagu nõuab Lloyd Schuhfabrik Meyer’i kohtuotsusest tulenev kohtupraktika. Selle kohtuotsuse punktis 27
         nõuab Euroopa Kohus siiski ainult seda, et neid tegureid võetaks arvesse, kui vastav kohus täheldab teatud visuaalset, foneetilist
         ja kontseptuaalset sarnasust. Vaidlustatud kohtuotsuses tegi Esimese Astme Kohus selles suhtes eitava otsuse ning seega ei
         pidanud ta hindama selle sarnasuse suurust ei vaadeldavate kaupade või teenuste kategooriast ega nendest tingimustest lähtudes,
         milles viimaseid turustatakse.
      
      39.      Seega tuleb eelnevast järeldada, et vaidlustatud kohtuotsusega ei rikutud määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b, ning
         väite esimene osa tuleb põhjendamatuse tõttu tagasi lükata.
      
      B.      Väite teine osa
      40.      Oma ainsa väite teises osas heidavad ühe kubismi isa(28) pärijad Esimese Astme Kohtule ette seda, et ta ei järginud Euroopa Kohtu praktikat, mille kohaselt segiajamise tõenäosus
         on seda suurem, mida tugevam on varasema kaubamärgi eristusvõime,(29) ega seda, mille järgi on kas olemuslikult või nende turul tuntuse tõttu suure eristusvõimega kaubamärkidel ulatuslikum kaitse.(30)
      
      41.      Apellatsioonkaebuse esitajate arvates on sõnal „Picasso” niisugune olemuslik eristusvõime ning see ei sisalda vähimatki sõidukeid
         kirjeldavat vihjet – asjaolud, mida esimeses kohtuastmes arvesse ei võetud.
      
      42.      Ühtlustamisameti sõnul ei eiranud Esimese Astme Kohus eespool viidatud SABEL’i kohtuotsuses kehtestatud reeglit, sest tegelikult
         keeldus ta tunnistamast kõnesoleva kaubamärgi puhul ükskõik missugust eristusvõimet.
      
      43.      Selle argumendi arutamine eeldaks faktiliste asjaolude hindamist, mida Euroopa Kohtul ei ole õigust teha ning mis järelikult
         muudab selle etteheite vastuvõetamatuks. Ainult siis, kui oleks olemas õigusnorm, mis omistab suure eristusvõime maineka nime
         kasutamisele, võiks nõustuda, et Esimese Astme Kohus tegi vea. Niisugune seisukoht ühenduse kohtupraktikas siiski puudub.(31)
      
      44.      Menetlusse astunud äriühing väidab, et kuna Picasso nimel puudub tugev eristusvõime autode maailmas, ei saa seda kahjustada.
      
      45.      Kui väite seda osa käsitleda nii, et selles heidavad apellatsioonkaebuse esitajad Esimese Astme Kohtule ette seda, et ta keeldus
         tunnistamast kaubamärgi PICASSO eristusvõimet, on see etteheide vastuvõetamatu, nagu arvab ühtlustamisamet, põhjusel, et see
         eeldab faktiliste asjaolude hindamist, mis ei kuulu Euroopa Kohtu pädevusse.
      
      46.      Siiski nähtub hagiavalduses endas kasutatud sõnastusest, et Esimese Astme Kohtule heidetakse ette, et ta ei kohaldanud reeglit,
         mis annab suure eristusvõimega kaubamärkidele ulatuslikuma kaitse.
      
      47.      Vaidlustatud kohtuotsuse punktide 55, 57 ja 61 lugemine koos näitab aga, et sõnamärgil PICASSO kui sõidukeid tähistaval kaubamärgil
         ei ole seda tugevat eristusvõimet ning et sellele ei saa niisiis anda seda ulatuslikumat kaitset ainult sel põhjusel, et tegemist
         on kuulsa kunstniku nimega.
      
      48.      Järelikult ei saa kinnitada, et vaidlustatud kohtuotsusega rikuti määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b, ning väite
         teine osa tuleb põhjendamatuse tõttu tagasi lükata.
      
      C.      Väite kolmas osa
      49.      Selles osas vaidlustavad apellatsioonkaebuse esitajad meetodi, mida Esimese Astme Kohus segiajamise tõenäosuse hindamisel
         kasutas. Nad leiavad, et see meetod, mille puhul võetakse aluseks keskmise tarbija tähelepanu hetkel, mil ta valmistab ette
         ja teeb oma tarbimisvaliku, on liiga kitsendav, sest esiteks puutuvad kliendid kaupadega kokku isegi hetkedel, mil nad ei
         pea otsustama, kas neid osta või mitte, ning teiseks selgub Arsenal Football Club’i kohtuotsusest,(32) et kaubamärkidel on otstarve ka pärast kaupade müüki.
      
      50.      „Picasso pärandi” sõnul rikutakse seega seeläbi, et Esimese Astme Kohus võtab vaidlustatud kohtuotsuses arvesse ainult keskmise
         tarbija tähelepanu valiku tegemise hetkel, määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b, sest eiratakse reeglit, mille järgi
         peab kaubamärgiõiguse omanikku kaitsma võimaliku segiajamise eest enne ja pärast ostu.
      
      51.      Ühtlustamisameti arvates on see mõningatel juhtudel põhjendatud, kui võetakse arvesse tarbijate tähelepanu pärast müüki, näiteks
         siis, kui tegemist on pakendatud kaupade ostmisega. Üldiselt aga hinnatakse tarbija huvi hetkel, mil ta konkreetse kauba kasuks
         otsustab.
      
      52.      DaimlerChrysler toetub vaidlustatud kohtuotsuses esitatud arvamusele, kinnitamaks, et tarbija tähelepanu on eriti kõrge sõiduki
         ostmise hetkel. Seevastu keeldub see äriühing tunnistamast igasugust segiajamise tõenäosust siis, kui tehing on juba tehtud,
         ning lisab, et kuna ostja on eriti ettevaatlik ja tähelepanelik oma otsust tehes, tuleb seda tõenäosust hinnata sellel konkreetsel
         hetkel.
      
      53.      Et väite see osa põhineb Arsenali kohtuotsusel, on kindlasti vaja analüüsida selle sisu. Selle otsuse punktis 57 ei välista
         Euroopa Kohus, et mõned tarbijad tõlgendavad märki nii, et need tooted on Arsenal FC tooted, eelkõige pärast seda, kui M. Reed
         on need ära müünud, kui need ei asetse enam kohas, kus oli hoiatus, et need ei ole klubiga seotud tooted. Sellest ei tulene
         mingit üldreeglit, et kaubamärgi otstarve peab jätkuma pärast nende esemete müüki, mida see tähistab.
      
      54.      Nagu ühtlustamisamet oma apellatsioonkaebusele esitatud vastuses ütleb, kasutas Euroopa Kohus pärast müüki segiajamise argumenti
         lihtsalt selleks, et kinnitada, et kaubamärgiõigust rikuti vaatamata sildile, mille M. Reed oli pannud oma kioskisse ja mis
         märkis, et kaubad ei pärine Arsenal FC-lt. Lisaks ei nõustu enamik õigusteoreetikutest, et müügijärgse segiajamise argument
         on segiajamise tõenäosuse analüüsimisel asjakohane.(33)
      
      55.      Lähtudes neist selgitustest, ei näi siin olevat toimunud mingit määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumist ning
         väite kolmas osa tuleb niisiis samuti põhjendamatuse tõttu tagasi lükata.
      
      D.      Väite neljas osa 
      56.      Väite neljandas osas kritiseerivad apellatsioonkaebuse esitajad vahet, mida on tehtud vaidlustatud kohtuotsuse punktis 60
         selle järgi, kas segiajamise tõenäosust hinnatakse vastulause menetluse raames vastavalt määruse artikli 8 lõike 1 punktile b
         või kaubamärgiõiguse rikkumise raames vastavalt artikli 9 lõike 1 punktile b, mis olevat vastuolus seisukohaga, mille Euroopa
         Kohus võttis eespool viidatud Arsenali kohtuotsuses.
      
      57.      Nende sõnul ei ole see vahetegemine põhjendatud ei määruse nr 40/94 sõnastuse ega ülesehituse seisukohast, sest mõlemas olukorras
         on nõutav müügijärgse segiajamise tõenäosuse analüüs, eriti niisuguste kaupade puhul nagu mootorsõidukid, mis on teedel ja
         kõigis kommunikatsioonivahendites edastavas reklaamis pidevalt avalikkuse vaateväljas.
      
      58.      Ühtlustamisamet rõhutab Arsenali kohtuasja ja vaidlustatud kohtuotsuse aluseks olevate faktiliste asjaolude ilmset erinevust
         nii menetluse, väidetava rikkumise ja vastulause kui ka eseme osas. Esimesel juhul olid kaubad ja kaubamärgid identsed, samal
         ajal kui teises on need ainult sarnased. Selles kontekstis ei tehtud Arsenali kohtuotsust segiajamise tõenäosuse kohta direktiivi 89/104/EMÜ(34) artikli 5 lõike 1 punkti b tähenduses, vaid vaidlusaluse kasutamise kuulumise kohta selle sätte kohaldamisalasse.
      
      59.      Menetlusse astunud äriühingu arvates tähendab vaidlustatud kohtuotsuse see punkt ainult seda, et teatud asjaoludel, millel
         ei ole vastulause menetluse raames tähtsust, võib olla tähtsust rikkumise suhtes algatatud menetluses.
      
      60.      Vaidlustatud kohtuotsuse punktis 60 tunnistas Esimese Astme Kohus, et küsimus segiajamise tõenäosuse hindamisel arvessevõetavast
         asjaomase avalikkuse tähelepanu astmest erineb küsimusest, kas müügiolukorrast hilisemad asjaolud võivad olla asjakohased
         hindamaks, kas kaubamärgiõigust on rikutud, nagu seda kinnitati kaubamärgiga identse märgi kasutamise osas eespool viidatud
         Arsenali kohtuotsuses.
      
      61.      Antud kontekstis rõhutab see argument ainult vahet, mida tehakse, hinnates esiteks avalikkuse tähelepanu astet kahe kaubamärgi
         segiajamise tõenäosuse hindamisel, mis on tingimata sarnased, sest kui need oleksid identsed, oleks tegemist kaubamärgiõiguse
         rikkumisega, ning teiseks mõningate müügijärgsete asjaolude tähtsust selleks, et teha kindlaks, kas tegemist ei ole selle
         tööstusomandi õiguse rikkumisega. Sellest punktist 60 tuleneb, et ühelgi hetkel ei viita Esimese Astme Kohus mingile vahele,
         mida tuleb segiajamise tõenäosust analüüsides teha sõltuvalt sellest, kas tegemist on vastulause menetluse või kaubamärgiõiguse
         rikkumise menetlusega.
      
      62.      Järelikult tuleb ka väite neljas osa tunnistada põhjendamatuks.
      
      63.      Et ainsa väite kõik osad on ilmselgelt põhjendamatud, ei saa neid vastu võtta ning ei ole muud võimalust kui jätta apellatsioonkaebus
         rahuldamata.
      
      V.      Lühikesed lõpumärkused
      64.      Picasso pärijate seaduslik esindaja kasutas apellatsioonkaebuses juhust mainida väga mainekate või populaarsete isikute pärisnimede
         kaubamärkidena kasutamise ulatust ja sagedust ning nimetas niisuguseid tuntud ajaloolisi isikuid nagu Napoléon, Churchill
         või Gorbatšov, selliseid loojaid nagu Christian Dior või Allessi, sportlasi Boris Beckerit ja Tiger Woodsi, säärast muusikut
         nagu Mozart. Ta viitas rollile, mida etendab – eriti mis puudutab juba tuntud kaubamärke – see, mida nimetatakse merchandising’uks, teiste kaupade edendamises, mis ei ole algse tootega üldse seotud,(35) näiteks Coca-Cola (joogid) rõivaste ja kontoritarvete puhul, Marlboro (sigaretid) rõivaste puhul, Davidoff (sigarid) luksuskosmeetika
         puhul. Need ideed tekitavad minus mõningaid mõtteid.
      
      65.      Esiteks kutsus see, et Picasso pärijad andsid Citroëni autotootjale loa kasutada Picasso nime ühe Xara tüübimudeli puhul,
         esile kriitikat, eriti Pariisis asuva Picasso muuseumi direktori poolt, kes kartis, et geeniuse mainet kahjustatakse pöördumatult(36) ning et kolmandal aastatuhandel muutub Picasso ainult automargiks.
      
      66.      Kuigi ühenduse seadusandja annab võimaluse registreerida pärisnimesid kaubamärkidena, mida võib kasutada kõige erinevamate
         kaupade ja teenuste puhul, tuleks selle kaitse astet, mida nad väärivad või on omandanud, varieerida sõltuvalt selle tööstusomandi
         õiguse peamisest otstarbest.
      
      67.      Ma olen juba mitu korda mitmes kirjutises öelnud, et minu arvates on selle teabe õigsuse kaitse, mida registreeritud kaubamärk
         teatud kaupade kaubandusliku päritolu kohta annab,(37) kaubamärgiõiguse peamine eesmärk, piiramata teisi otstarbeid, mis sellel kaubamärgil võib olla.(38)
      
      68.      Ma olen ka märkinud,(39) et kaubamärgi omamine annab selle omanikule monopoli, nii et põhimõtteliselt ja üldiselt takistatakse selle kasutamist teiste
         isikute poolt. Et parasiitluse eest ei ole keegi kaitstud,(40) on niisugune ex lege antud kaitse pärisnimede puhul veelgi põhjendatum.
      
      69.      Mis puudutab perekonnanime, mille all isik kuulsaks sai, siis selle seaduspärase kaitse kohta tuleb siiski teha kaks täpsustust.
         Esiteks, kui see nimi antakse kasutamiseks valdkonnas, mis on täiesti erinev sellest, kus isik oma tuntuse saavutas, ei saa
         lihtsalt nõuda ulatuslikumat kaitset, mis tuleb tagada tugeva eristusvõimega kaubamärkidele, ja seda peamiselt seetõttu, et
         sellisel juhul on väga vähe tõenäoline, et kaubamärk annab teavet kaupade või teenuste kaubandusliku päritolu kohta, vähemalt
         esimesel hetkel. Teiseks on olemas teatud üldine huvi kaitsta suurte kunstnike nimesid kui ülemaailmset kultuuripärandit täitmatu
         kaubandusliku ahnuse eest, et hoida ära nende teoste kahjustamine nende labastamisega. Kurb on kujutleda, et piisavalt informeeritud,
         mõistlikult tähelepanelik ja arukas tarbija, kes ei seosta juba enam niisuguseid nimesid nagu Opel, Renault, Ford või Porsche
         kuulsate inseneridega, kes andsid oma toodetele oma perekonnanime, suhtub samamoodi Picasso nimesse tulevikus, mis kahjuks
         pole enam mägede taga.
      
      VI.    Kohtukulud
      70.      Vastavalt kodukorra artiklile 122 koos artikli 69 lõikega 2, mida artikli 118 alusel kohaldatakse apellatsioonkaebuse suhtes,
         on kohtuvaidluse kaotanud pool kohustatud hüvitama kohtukulud. Seetõttu, kui apellatsioonkaebuse esitajate ainus väide lükatakse
         tagasi, nagu ma soovitan, tuleb apellatsioonimenetluses kantud kulud neilt välja mõista.
      
      VII. Ettepanek
      71.      Esitatud põhjendustest lähtudes teen Euroopa Kohtule ettepaneku jätta rahuldamata „Picasso pärandi” kaasomanike esitatud apellatsioonkaebus
         Esimese Astme Kohtu 22. juuni 2004. aasta otsuse peale kohtuasjas T‑185/02, ning mõista kohtukulud välja apellatsioonkaebuse
         esitajatelt.
      
      1 –	Algkeel: hispaania.
      
      2 –	22. juuni 2004. aasta otsus kohtuasjas T‑185/02: Ruiz-Picasso jt vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – DaimlerChrysler (PICARO) (EKL 2004, lk II‑1739, edaspidi „vaidlustatud kohtuotsus”).
      
      3 –	Nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määrus ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT 1994, L 11, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 146),
         mida muudeti nõukogu 22. detsembri 1994. aasta määrusega (EÜ) nr 3288/94 Uruguay voorus sõlmitud lepingute rakendamiseks (EÜT L 349,
         lk 83; ELT eriväljaanne 17/01, lk 185; edaspidi „määrus nr 40/94”).
      
      4 –	Kuigi sellise ammendamatu looja nagu Pablo Picasso (1881–1973) kõige tuntumad viljeldud kunstiliigid on kaks nimetatud
         kujutava kunsti liiki, tuleb rõhutada, et ta proovis kätt ka kirjanduses, nimelt näitekunsti alal, kuigi siin sai talle osaks
         väiksem edu. Näiteks on kuuevaatuseline näidend „Les quatre petites filles”, mille ta kirjutas 1948. aastal, kuid selle avaldas
         kirjastus Gallimard alles 1969. aastal. Hispaaniakeelse versiooni pealkirjaga „Las cuatro niñitas” andis välja kirjastus Aguilar
         (tõlkija María Teresa León) Madridis 1973. aastal.
         						Gustavino, M. ja Michaël, A. on oma essees „L'écriture n'est pas un jeu” (kogumikus Picasso, l'objet du mythe, École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris, Pariis 2005, lk 109 jj) käsitlenud tema tegevust luuletajana, millele
         ta pühendus, kui tema kujutava kunsti ind nõrgenes või kui tal oli eraelus raske aeg.
      
      5 –	See termin tähistab isikute rühma, kes kõik on kunstniku pereliikmed ja Prantsuse tsiviilkoodeksi artiklis 815 ja sellele
         järgnevates artiklites sätestatud kaasomandis oleva pärandi kaasomanikud, kes on käesolevas apellatsioonmenetluses apellatsioonkaebuse
         esitajad.
      
      6 –	Menetlus R 247/2001-3.
      
      7 –	Kohtuasi T‑162/01 (EKL 2003, lk II‑2821).
      
      8 –	Vaidlustatud kohtuotsuse punktid 49–52.
      
      9 –	Eelkõige 14. oktoobri 2003. aasta otsus kohtuasjas T‑292/01: Phillips-Van Heusen Corp. vs. Siseturu Ühtlustamise Amet (EKL 2003, lk II‑4335).
      
      10 –	Seisukoht, et kunstniku teine perekonnanimi on itaalia päritolu, on üldiselt tunnustatud, kuid kui ta sündis, olid Picassod
         elanud juba mitu põlvkonda järjest Andaluusias. Niikaua, kui ta elas Hispaanias, oli tema maalidel ja joonistustel alati kolmest
         nimest koosnev signatuur: Pablo Ruiz Picasso, P. Ruiz Picasso või siis P. R. P. ning alles siis, kui ta Pariisi saabus, kaotas
         ta perekonnanime „Ruiz”. Näib üsna tõenäoline, et selle kadumise tõid kaasa raskused, mis prantslastel oli esimese perekonnanime
         hääldamisega. Seevastu nimi „Picasso”, mida on kerge hääldada ja mille rõhk asetseb viimasel silbil, ei põhjustanud Molière’i
         keeles mingeid raskusi. Lafuente Ferrari, E., „Prólogo”, teoses Huelin y Ruiz-Blasco, R., Pablo Ruiz Picasso, Biblioteca de la Revista de Occidente, Madrid 1976, lk 12.
      
      11 –	Vaidlustatud kohtuotsuse punktid 53–55. Real Academia Española sõnaraamatu (21. trükk, Madrid 1992) järgi mõistetakse „pícaro”
         all eelkõige häbematut, vallatut, veiderdavat ja halbade elukommetega isikut, kes siiski on mõningal määral sümpaatne ja kes
         on selliste hispaania kirjanduse meistriteoste peategelane, mida nimetatakse kelmiromaanideks. See žanr avaldus kõige ilmekamalt
         niisugustes romaanides nagu anonüümne „La vida de Lazarillo de Tormes”, mis avaldati esmakordselt 1554. aastal, Mateo Alemáni
         „Guzmán de Alfarache” (1604) ja Francisco de Quevedo „El Buscón” (1604, esmakordselt avaldatud 1620. aastal). Menéndez Pidal, R.
         rõhutab oma teoses „Antología de prosistas castellanos” (Madrid 1917, lk 117), et XVI sajandi viimase kolmekümne aasta jooksul,
         samuti XVII sajandi esimestel kümnenditel oli kastiilia proosa kõrgpunkt nii ilu kui ka leviku alusel tsiviliseeritud maailmas;
         kastiilia proosa oli äärmiselt originaalne kahe täiesti vastandliku žanri osas: kõige ülevam müstiline keel, milles oli võimalik
         väljendada jumaliku armastuse filosoofia saladusi, ja kõige avalikumalt pikareskne keel visandamaks rohkearvulise jõudeelu
         armastava ja nälgiva ühiskonnakihi halastamatult satiirilist portreed. Sõna pícaro oleks võinud mõista väljaspool hispaania kultuuriruumi, kui Tintin’i looja Hergé oleks vaevunud seda selgitama selle koomiksikangelase
         seikluste köites, mille pealkiri on „Tintin et les Picaros” (kirjastus Casterman, Tournai 1976). Et ta seda ei teinud, ei
         andnud ta oma inglise, saksa või prantsuse keelt kõnelevatele lugejatele edasi selle termini, mis tõlgetes säilis, tegelikku
         definitsiooni ning need lugejad seostavad seda tõenäoliselt sissisõdadega ning täpsemalt geriljadega, keda juhtis kindral
         Alcázar.
      
      12 –	Sõna pícaro etümoloogia ei ole kindel. See esineb esmakordselt Bartolomé Palau farsis pealkirjaga „Custodia del hombre”, mis kirjutati
         1541. ja 1547. aasta vahel. Corominas, J. (Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana, kirjastus Gredos, Madrid 1974, III köide, lk 768) arvates võib-olla, et sõna pícaro ja selle arhailine sünonüüm pícaño on sõnad, mis kuuluvad rohkem või vähem argootasandile ja tulenevad tegusõnast pícar, mis väljendab ülesandeid, mida pícaro’d täitsid (näiteks kokapoiss, pikadoor). Hiljem mõjutas ka prantsuse sõna picard, mis andis termini picardie, vihjates Prantsusmaa piirkonnale Pikardiale, kus paljud elanikud, tavaliselt sõdurid, elasid tol ajal rahulikku ja muredeta
         boheemlaselu. Enne kirjandusse tungimist kuulus termin algul rahvakeelde.
      
      13 –	1907. aasta maal, mille algne nimi oli „Filosoofiline bordell”, märgib kubismi –maalikunstivoolu, kus figuurid taandatakse
         nende primaarseteks vormideks, kasutades nende kujutamisel sõltumatut geomeetrilist keelt – sündi. Brihuega Sierra, J., „Die
         spanische Kunst zwischen 1900 und 1939” Historia del arte de España saksakeelses versioonis Die Geschichte der spanischen Kunst (Lunwerg Editores 1996), mille avaldas kirjastus Könneman Kölnis 1997, lk 438.
      
      14 –	Sellel maalil on kujutatud samanimelise linna 26. aprillil 1937 Hitleri lennuväe poolt pommitamise õudust. Peale kunstilise
         väärtuse näitab see elevandiluust tornist allatulnud ja end inimkonnaga samastava ning sellega solidaarse maalikunstniku pühendumist
         ajaloole. Eespool viidatud Brihuega Sierra, J. essee,  lk 460.
      
      15 –	Vaidlustatud kohtuotsuse punktid 56–58.
      
      16 –	Euroopa Kohtu 11. novembri 1997. aasta otsus kohtuasjas C‑251/95: SABEL (EKL 1997, lk I‑6191, punkt 24) ja 29. septembri
         1998. aasta otsus kohtuasjas C‑39/97: Canon (EKL 1998, lk I‑5507, punkt 18).
      
      17 –	Vaidlustatud kohtuotsuse punkt 61.
      
      18 –	Vaidlustatud kohtuotsuse punktid 59 ja 60.
      
      19 –	Eespool viidatud kohtuotsus Phillips-Van Heusen Corp., punkt 54 ja 3. märtsi 2004. aasta otsus kohtuasjas T‑355/02: Mühlens
         GmbH & Co. KG vs. Siseturu
         								Ühtlustamise Amet ‑ Zirth International (ZIRH) (EKL 2004,lk II‑791).
      
      20 –	Seda viidet tuleb mõista neutraalses tähenduses, st see viitab ainult kunstniku tõestatud päritolule ega kujuta endast
         seisukohavõttu steriilses ja kunstlikus arutelus teemal, kas ta on prantslane või hispaanlane.
      
      21 –	22. juuni 1999. aasta otsus kohtuasjas C‑342/97: Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH vs. Klijsen Handel BV (EKL 1999, lk I‑3819).
      
      22 –	Eespool viidatud kohtuotsus, punkt 22.
      
      23 –	Eespool viidatud SABEL’i kohtuotsus, punkt 23.
      
      24 –	Vt ka eespool viidatud Lloyd Schuhfabrik Meyer’i kohtuotsus, punkt 25.
      
      25 –	14. mai 2002. aasta ettepanek kohtuasjas C‑104/00 P: DKV Deutsche Krankenversicherung AG vs. Siseturu Ühtlustamise Amet, milles tehti otsus 19. septembril 2002. aastal (EKL 2002, lk I‑7651) punktid 58–60.
      
      26 –	Nii arvab näiteks Bender, A. oma Relative Eintragungshindernisse’s (Ekey, F. ja Klipperl, D., Markenrecht, Heidelberg 2003, lk 930 ja 931); vt ka eespool viidatud Lloyd Schuhfabrik Meyer’i kohtuotsus, punkt 28.
      
      27 –	Fernández-Nóvoa, C., Tratado sobre derecho de marcas, 2. trükk, Madrid 2004, lk 301.
      
      28 –	Selle kunstivoolu täpset päritolu on raske kindlaks määrata, kuigi mõte väljendada loodust kuupide, koonuste ja silindrite
         abil on tulnud ühest nõuandest, mille Cézanne andis ühele noorele kunstnikule talle saadetud kirjas, milles ta näib soovitavat
         tal panna oma maalid kokku mudeli järgi, mida pakuvad need algvormid. Gombrich, E. H., Historia del arte, tõlge hispaania keelde Rafael Santos Torroella, Alianza editorial, 5. trükk, Madrid 1987, lk 481.
      
      29 –	Eespool viidatud SABEL’i kohtuotsus, punkt 24.
      
      30 –	Eespool viidatud Lloyd Schuhfabrik Meyer’i kohtuotsus, punkt 20.
      
      31 –	Tugeva eristusvõime hindamisel kasutatavate kriteeriumide osas viitab ühtlustamisamet Euroopa Kohtu 4. mai 1999. aasta
         otsusele liidetud kohtuasjades C‑108/97 ja C‑109/97: Windsurfing Chiemsee (EKL 1999, lk I‑2779, punkt 51) ning eespool viidatud
         Lloyd Schuhfabrik Meyer’i kohtuotsusele, punkt 23.
      
      32 –	12. novembri 2002. aasta otsus kohtuasjas C‑206/01: Arsenal Football Club plc vs. Matthew Reed (EKL 2002, lk I‑10273, punkt 57, edaspidi „Arsenali kohtuotsus”).
      
      33 –	Baudenbacher, C. ja Naumann, A., Neuste Entwicklungen in der immaterialgüterrechtlichen Rechtsprechung der Europäischen Gerichtshöfe, Baudenbacher, C. ja Simon, J., Neueste Entwicklungen im Europäischen und internationalen Immaterialgüterrecht, Basel 2003, lk 1 jj, eriti lk 47.
      
      34 –	Nõukogu 21. detsembri 1988. aasta esimene direktiiv 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise
         kohta (EÜT 1989, L 40, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 92).
      
      35 –	Eespool viidatud Arsenali kohtuotsuse kohta vt Kilbey, I., „The ironies of Arsenal v Reed” väljaandes European Intellectual Property Review, 2004, lk 479 jj.
      
      36 –	Ajaleht El Mundo, neljapäev, 6. jaanuar 2000, millega saab tutvuda aadressil http://www.elmundo.es/papel/hemeroteca/2000/01/06/cultura/793771.html.
      
      37 –	Vt kohtujuristi ettepanek kohtuasjas C‑23/01: Robelco, milles tehti otsus 21. novembril 2002 (EKL 2002, lk I‑10913), punkt 26.
      
      38 –	Näiteks müügiedendamise või kaubandusstrateegia elemendi otstarve; vt Grynfogel, C., „Le risque de confusion, une notion
         à géométrie variable en droit communautaire des marques” ajakirjas Revue deJurisprudence de Droit des Affaires, nr 6/2000, lk 494 jj ning eelkõige lk 500. Vt ka ettepanek, mille ma esitasin 13. juunil 2002 kohtuasjas, milles tehti eespool
         viidatud Arsenali kohtuotsus, ning eelkõige selle punktid 43 ja 46–49.
      
      39 –	Kohtujuristi ettepanek kohtuasjas C‑283/01: Shield Mark, milles tehti otsus 27. novembril 2003 (EKL 2003, lk I‑14313),
         punkt 50.
      
      40 –	Näiteks oli selle ohver Brasiilia jalgpallur, keda tuntakse Pelé nime all ja kelle pseudonüüm registreeriti kaubamärgina,
         kaasa arvatud spordirõivastele ja -tarvetele, tundub, et ilma igasuguse loata; vt ühtlustamisameti vastulausete osakonna 20. juuli 1999. aasta
         otsus nr 490/1999: Pellet vs. Pelé.