CELEX: 62004TO0201(02)
Language: pl
Date: 2004-12-22 00:00:00
Title: Postanowienie Prezesa Sądu pierwszej instancji z dnia 22 grudnia 2004 r. # Microsoft Corp. przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich. # Postępowanie w sprawie zastosowania środka tymczasowego - Artykuł 82 CE. # Sprawa T-201/04 R.

Sprawa T-201/04 R
      Microsoft Corp.
      przeciwko
      Komisji Wspólnot Europejskich
      Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego – Artykuł 82 WE
      Postanowienie Prezesa Sądu Pierwszej Instancji z dnia 22 grudnia 2004 r.  II–0000
      Streszczenie postanowienia
      1.     Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego – Zawieszenie wykonania – Przesłanki zastosowania – Fumus boni iuris – Pilny
            charakter – Charakter kumulatywny – Wyważenie wszystkich spornych interesów – Swoboda oceny sędziego orzekającego w przedmiocie
            środka tymczasowego
      (regulamin Sądu, art. 104 § 2)
      2.     Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego – Postanowienie w przedmiocie środka tymczasowego – Obowiązek uzasadnienia
            – Granice
      (regulamin Sądu, art. 107 § 1)
      3.     Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego – Wymogi formalne – Złożenie wniosków – Przedstawienie istotnych okoliczności
            faktycznych i prawnych w samej treści wniosku o zastosowanie środka tymczasowego i w załączonych dokumentach – Ogólne odesłanie
            do załączonego dokumentu zawierającego szczegółową argumentację – Niedopuszczalność
      (praktyczne instrukcje dla stron, pkt VII § 1 i 2)
      4.     Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego – Przedstawienie w toku postępowania, w odpowiedzi na argumenty drugiej strony,
            dokumentów wcześniejszych niż data złożenia wniosku – Dopuszczalność
      5.     Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego – Zawieszenie wykonania – Przesłanki zastosowania – Pilny charakter – Poważna
            i nieodwracalna szkoda – Ciężar dowodu
      6.     Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego – Zawieszenie wykonania – Przesłanki zastosowania – Pilny charakter – Poważna
            i nieodwracalna szkoda – Obowiązek udzielenia przez przedsiębiorstwo licencji obejmujących jego prawa własności intelektualnej
            – Ocena każdego konkretnego przypadku z osobna
      7.     Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego – Zawieszenie wykonania – Przesłanki zastosowania – Poważna i nieodwracalna
            szkoda – Nałożone na przedsiębiorstwo zobowiązanie do rozpowszechnienia tajnych informacji – Brak poważnej szkody jako takiej
            – Ciężar dowodu spoczywający na danym przedsiębiorstwie
      8.     Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego – Zawieszenie wykonania – Przesłanki zastosowania – Pilny charakter – Poważna
            i nieodwracalna szkoda – Szkoda materialna
      9.     Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego – Zawieszenie wykonania – Przesłanki zastosowania – Pilny charakter – Poważna
            i nieodwracalna szkoda – Zobowiązanie nałożone na przedsiębiorstwo posiadające pozycję dominującą do zmiany jego polityki
            handlowej – Niedostateczność
      (art. 82 WE)
      10.   Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego – Zawieszenie wykonania – Przesłanki zastosowania – Pilny charakter – Poważna
            i nieodwracalna szkoda – Nieodwracalna zmiana warunków na rynku – Włączenie
      11.   Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego – Zawieszenie wykonania – Oddalenie wniosku – Możliwość ponownego złożenia
            wniosku – Przesłanka – Nowe okoliczności faktyczne
      (regulamin Sądu, art. 109)
      12.   Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego – Zawieszenie wykonania – Przesłanki zastosowania – Pilny charakter – Poważna
            i nieodwracalna szkoda – Szkoda materialna
      13.   Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego – Zawieszenie wykonania – Przesłanki zastosowania – Pilny charakter – Poważna
            i nieodwracalna szkoda po stronie skarżącej
      14.   Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego – Zawieszenie wykonania – Przesłanki zastosowania – Poważna i nieodwracalna
            szkoda – Naruszenie praw własności intelektualnej – Ocena in concreto
      1.     Zgodnie z art. 104 § 2 regulaminu Sądu Pierwszej Instancji we wniosku o zastosowanie środka tymczasowego należy wskazać okoliczności
         niecierpiące zwłoki, a także podać okoliczności prawne i faktyczne, które uzasadniają prima facie (fumus boni iuris) zastosowanie
         wnioskowanego środka. Przesłanki te powinny być spełnione łącznie w takim znaczeniu, że brak spełnienia jednej z nich uzasadnia
         oddalenie wniosku o zawieszenie wykonania. Prezes dokonuje również, w razie konieczności, wyważenia istniejących interesów.
         W ramach tej analizy ogółu okoliczności prezes korzysta z szerokiej swobody oceny, którą dysponuje w celu określenia sposobu
         kontroli spełnienia tych przesłanek z punktu widzenia poszczególnych okoliczności każdego przypadku.
      
      (por. pkt 71, 72)
      2.     Prezes nie ma obowiązku ustosunkowania się oddzielnie do wszystkich okoliczności faktycznych i prawnych omawianych w toku
         postępowania. W szczególności wystarczy, że podstawy przyjęte przez niego uzasadniają, z punktu widzenia okoliczności danej
         sprawy, postanowienie i pozwalają Trybunałowi na dokonanie kontroli sądowej.
      
      (por. pkt 73)
      3.     Zgodnie z pkt VII ust. 1 Wskazówek praktycznych dla stron ustanowionych przez Sąd wniosek o zastosowanie środka tymczasowego
         powinien być zrozumiały sam z siebie, bez konieczności odwoływania się do skargi głównej. Wynika z tego, że zasadność takiego
         wniosku może być oceniana wyłącznie z punktu widzenia okoliczności faktycznych i prawnych, jakie wynikają z samego tekstu
         wniosku o zastosowanie środka tymczasowego oraz dokumentów załączonych do niego w celu zilustrowania jego treści. Nie powinno
         się z tego wnioskować wprawdzie, że wszelkie twierdzenia oparte na piśmie niezałączonym do wniosku o zastosowanie środka tymczasowego
         podlegają wykluczeniu ze sporu, jednak dowodu na takie twierdzenie nie można uznać za przedstawiony w przypadku podważenia
         danego twierdzenia przez stronę przeciwną lub interwenienta po jej stronie. O ile tekst może być wsparty i uzupełniony w określonych
         punktach przez odesłania do określonych fragmentów pism załączonych do niego, to ogólne odesłanie do innych pism, nawet załączonych
         do wniosku o zastosowanie środków tymczasowych, nie może niwelować braku podstawowych elementów tego wniosku. W tym kontekście
         pkt VII ust. 2 Wskazówek praktycznych, który wymaga, żeby okoliczności faktyczne lub prawne, na których opiera się skarga
         główna i które wywołują wstępne wrażenie jej zasadności, były wskazane w sposób bardzo krótki i zwięzły, nie można rozumieć
         w ten sposób, iż pozwala on na ogólne odesłanie do załączonego dokumentu zawierającego szczegółową argumentację, gdyż byłoby
         to sprzeczne z rzeczoną normą prawną.
      
      (por. pkt 86–88, 97)
      4.     W ramach postępowania w przedmiocie środka tymczasowego nie można czynić stronie zarzutu, że przedstawiła określone dokumenty
         dopiero w toku postępowania, jeśli dokonała tego w odpowiedzi na argumenty podniesione na piśmie przez stronę przeciwną bądź
         przez interwenientów po stronie przeciwnej i bez znaczenia jest przy tym, że załączone pismo opatrzone jest datą wcześniejszą
         niż data złożenia wniosku o zastosowanie środka tymczasowego lub że jest identyczne albo porównywalne z pismem załączonym
         do skargi głównej.
      
      (por. pkt 93)
      5.     Pilny charakter wniosku o zastosowanie środka tymczasowego powinien być oceniany z punktu widzenia konieczności wydania orzeczenia
         tymczasowego w celu zapobieżenia poważnej i nieodwracalnej szkodzie dla strony występującej o zastosowanie środka tymczasowego.
         To do tej ostatniej należy udowodnienie, że nie może czekać na wynik postępowania bez poniesienia szkody o takim charakterze.
         Ewentualna szkoda powinna być pewna lub przynajmniej stwierdzona z wystarczającym prawdopodobieństwem, przy czym skarżący
         pozostaje zobowiązany do udowodnienia faktów stanowiących podstawę przewidywanej szkody.
      
      (por. pkt 240, 241, 427)
      6.     Stwierdzenie, że naruszenie wyłącznych uprawnień posiadacza prawa własności intelektualnej stanowi samo w sobie i niezależnie
         od okoliczności danej sprawy, poważną i nieodwracalną szkodę, oznaczałoby, że przesłanka zawieszenia wykonania dotycząca pilnego
         charakteru jest zawsze spełniona, w przypadku gdy decyzja Komisji zobowiązuje przedsiębiorstwo do udzielenia licencji na jej
         prawa. W takich okolicznościach sędzia orzekający w przedmiocie środka tymczasowego powinien zbadać, czy, mając na uwadze
         okoliczności tej sprawy, udzielenie rzeczonych praw własności intelektualnej do momentu wydania orzeczenia co do istoty sprawy
         może spowodować powstanie poważnej i nieodwracalnej szkody, poza samym naruszeniem wyłącznych uprawnień podmiotu uprawnionego.
      
      (por. pkt 248, 250, 251)
      7.     Bezspornym jest, że z chwilą uzyskania informacji utrzymywanej dotychczas w tajemnicy – albo z uwagi na istnienie prawa własności
         intelektualnej, albo jako tajemnicy handlowej – informacja ta staje się wiedzą nabytą, że ewentualne stwierdzenie nieważności
         decyzji Komisji nakazującej jej rozpowszechnienie nie pozwoli zatem na usunięcie z pamięci tej informacji i że odszkodowanie
         będzie bardzo trudne z uwagi na małe prawdopodobieństwo oszacowania wartości uzyskanej wiedzy, niemniej jednak to przedsiębiorca
         żądający zawieszenia wykonania takiej decyzji powinien wykazać, jaką nieodwracalną szkodę mógłby mu wyrządzić zwykły fakt
         uzyskania przez osoby trzecie wiedzy na temat ujawnionych przez niego danych, w przeciwieństwie do późniejszego rozwoju zdarzeń,
         wynikających z zastosowania tej wiedzy. Ponadto ujawnienie informacji utrzymywanej dotychczas w tajemnicy niekoniecznie wywoła
         powstanie poważnej szkody.
      
      (por. pkt 253, 254)
      8.     Poważny charakter szkody majątkowej, na który powołuje się przedsiębiorstwo w celu uzasadnienia pilnego charakteru zawieszenia
         wykonania, powinien być oceniany w odniesieniu do potęgi finansowej tego przedsiębiorstwa.
      
       (por. pkt 257)
      9.     Zasadniczo każda decyzja wydana na podstawie art. 82 WE, zobowiązując przedsiębiorstwo mające pozycję dominującą do zaprzestania
         nadużywania tej pozycji, powoduje nieuniknioną zmianę w polityce handlowej tego przedsiębiorstwa. Nałożonego na przedsiębiorstwo
         obowiązku zmiany postępowania nie można uznać za stanowiący sam w sobie podstawę poważnej i nieodwracalnej szkody, chyba żeby
         przyjąć, że wymóg istnienia pilnego charakteru jest spełniony za każdym razem, gdy decyzja, o której zawieszenie wykonania
         się wnosi, nakazuje zaprzestanie postępowania stanowiącego nadużycie pozycji dominującej. W sytuacji gdy skarżąca powołuje
         się na naruszenie swobody gospodarczej w celu wykazania istnienia pilnego charakteru zarządzenia wnioskowanego środka tymczasowego,
         do niej należy przedstawienie dowodu albo na okoliczność, że wykonanie zaskarżonego aktu zobowiąże ją do zmiany zasadniczych
         elementów jej polityki handlowej i że skutki wywołane wykonaniem tego aktu uniemożliwią jej, nawet po wydaniu orzeczenia na
         jej korzyść, powrót do jej pierwotnej polityki handlowej albo że skutki te spowodują po jej stronie poważną i nieodwracalną
         szkodę innego charakteru, przy czym należy pamiętać, że to w świetle okoliczności każdego przypadku należy oceniać ewentualną
         szkodę. Stąd sędzia orzekający w przedmiocie środka tymczasowego powinien ocenić konsekwencje naruszeń swobody przedsiębiorstw
         w określaniu ich polityki handlowej w świetle skutków wykonania aktu.
      
      (por. pkt 291–293, 409)
      10.   Nie jest wykluczone, iż nałożony decyzją Komisji na posiadające pozycję dominującą przedsiębiorstwo obowiązek ujawnienia informacji
         dotyczących interoperacyjności danego produktu z produktami konkurentów zmienia warunki na rynku w taki sposób, że nie tylko
         przedsiębiorstwo to utraciłoby część rynku, ale także w razie stwierdzenia nieważności decyzji nie mogłoby już ono odzyskać
         utraconych udziałów w rynku, a zatem iż taki obowiązek może zostać uznany za poważną i nieodwracalną szkodę, dającą zainteresowanemu
         przedsiębiorstwu podstawę do wnoszenia o zawieszenie wykonania rzeczonej decyzji tytułem środka tymczasowego. Jednakże to
         na zainteresowanym przedsiębiorstwie ciąży obowiązek przedstawienia wszelkich okoliczności faktycznych na poparcie jego argumentacji,
         w tym w szczególności wykazania istnienia przeszkód uniemożliwiających mu odzyskanie znacznej części udziałów, które mogłoby
         utracić wskutek działania środka naprawczego.
      
      (por. pkt 319)
      11.   Zgodnie z art. 109 regulaminu Sądu oddalenie wniosku o zarządzenie środka tymczasowego nie zamyka stronie, która go złożyła,
         możliwości ponownego złożenia wniosku w związku z pojawieniem się nowych okoliczności. W niniejszej sprawie nie można wykluczyć,
         że za „nową okoliczność” uznać można utrzymującą się rozbieżność zdań co do sposobów wykonania spornej decyzji.
      
      (por. pkt 325)
      12.   Szkoda, która wyrażałaby się dla skarżącej głównie w dodatkowych kosztach rozwoju, a która zatem wobec braku dowodu przeciwnego
         stanowi szkodę o charakterze majątkowym, poza wyjątkowymi okolicznościami nie stanowi nieodwracalnej szkody.
      
      (por. pkt 413, 435)
      13.   Pilny charakter wniosku o zastosowanie środka tymczasowego powinno się oceniać w odniesieniu do konieczności orzeczenia tymczasowego
         w celu uniknięcia poważnej i nieodwracalnej szkody wyrządzonej stronie wnoszącej o zastosowanie środka tymczasowego. W konsekwencji
         ponieważ szkoda może być wyrządzona osobom trzecim, nie może stanowić okoliczności świadczącej o pilnym charakterze sprawy,
         chyba że zostanie wykazane, że szkoda skutkowałaby następnie powstaniem szkody po stronie wnioskującej o zastosowanie środka
         tymczasowego.
      
      (por. pkt 416)
      14.   Sama okoliczność, że decyzja Komisji może w pewnym zakresie naruszyć prawa własności intelektualnej, w braku odmiennych wskazań
         nie wystarcza, aby stwierdzić istnienie poważnej i nieodwracalnej szkody, przynajmniej w oderwaniu od konkretnych skutków
         tego naruszenia.
      
      (por. pkt 473)
POSTANOWIENIE PREZESA SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI
      z dnia 22 grudnia 2004 r. (*)
      
      Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego – Artykuł 82 WE
      W sprawie T‑201/04 R
      Microsoft Corp., z siedzibą w Redmond, Waszyngton (Stany Zjednoczone), reprezentowana przez adwokata J.‑F. Bellisa oraz I. S. Forrestera,
         QC,
      
      strona skarżąca,
      popierana przez
      The Computing Technology Industry Association, Inc., z siedzibą w Oakbrook Terrace, Illinois (Stany Zjednoczone), reprezentowaną przez adwokatów G. van Gervena i T. Franchoo
         oraz B. Kilpatricka, solicitor,
      
      Association for Competitive Technology, Inc., z siedzibą w Waszyngtonie, DC (Stany Zjednoczone), reprezentowaną przez adwokatów L. Ruessmanna oraz P. Heckera,
      
      TeamSystem SpA, z siedzibą w Pesaro (Włochy),
      
      Mamut ASA, z siedzibą w Oslo (Norwegia),
      
      reprezentowane przez adwokata G. Berrischa,
      DMDsecure.com BV, z siedzibą w Amsterdamie (Niderlandy),
      
      MPS Broadband AB, z siedzibą w Sztokholmie (Szwecja),
      
      Pace Micro Technology plc, z siedzibą w Shipley, West Yorkshire (Zjednoczone Królestwo),
      
      Quantel Ltd, z siedzibą w Newbury, Berkshire (Zjednoczone Królestwo),
      
      Tandberg Television Ltd, z siedzibą w Southampton, Hampshire (Zjednoczone Królestwo),
      
      reprezentowane przez adwokata J. Bourgeois,
      Exor AB, z siedzibą w Uppsala (Szwecja), reprezentowaną przez adwokatów S. Martíneza Lagego, H. Brokelmana oraz R. Allendesalazara
         Corcha,
      
      interwenienci,
      przeciwko
      Komisji Wspólnot Europejskich, reprezentowanej przez R. Wainwrighta, W. Möllsa, F. Castilla de la Torre’a oraz P. Hellströma, działających w charakterze
         pełnomocników, z adresem do doręczeń w Luksemburgu,
      
      strona pozwana,
      popieranej przez
      RealNetworks, Inc., z siedzibą w Seattle, Waszyngton (Stany Zjednoczone), reprezentowaną przez adwokatów A. Wincklera, M. Dolmansa oraz T. Grafa,
      
      Software & Information Industry Association, z siedzibą w Waszyngtonie, DC, reprezentowane przez C. A. Simpsona, solicitor,
      
      Free Software Foundation Europe eV, z siedzibą w Hamburgu (Niemcy), reprezentowane przez adwokata C. Pianę,
      
      interwenienci,
      mającej za przedmiot wniosek o zawieszenie wykonania art. 4, 5 lit. a)‑c) oraz art. 6 lit. a) decyzji Komisji C(2004) 900
         wersja ostateczna z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie procedury zastosowania art. 82 WE (Sprawa COMP/C‑3/37.792 – Microsoft),
      
      PREZES SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
      wydaje niniejsze
      Postanowienie
       Okoliczności powstania sporu
      1       Microsoft Corp. (zwana dalej „Microsoft”) opracowuje i wprowadza do obrotu oprogramowanie różnego rodzaju, w tym w szczególności
         systemy operacyjne dla serwerów oraz stacji roboczych.
      
      2       W dniu 10 grudnia 1998 r. Sun Microsystems Inc. (zwana dalej „Sun Microsystems”), spółka z siedzibą w Kalifornii (Stany Zjednoczone)
         dostarczająca między innymi systemy operacyjne dla serwerów, złożyła do Komisji zawiadomienie o naruszeniu. W zawiadomieniu
         tym Sun Microsystems doniosła o odmowie przekazania jej przez Microsoft informacji dotyczących technologii umożliwiającej
         interoperacyjność, to znaczy poprawną współpracę jej systemu operacyjnego dla serwerów grupy roboczej z systemem operacyjnym
         Windows dla stacji roboczych. Zdaniem Sun Microsystems, technologia, o której udostępnienie wystąpiła, jest jej niezbędna,
         by mogła być konkurencyjna na rynku systemów operacyjnych dla serwerów grupy roboczej.
      
      3       W dniu 2 sierpnia 2000 r. Komisja przedstawiła Microsoft zarzuty. Pismo o przedstawieniu zarzutów koncentrowało się głównie
         na kwestiach dotyczących interoperacyjności między systemami operacyjnymi Windows dla stacji roboczych, z jednej strony, a systemami
         operacyjnymi dla serwerów innych dostawców („interoperacyjność stacja robocza–serwer”), z drugiej. Microsoft odpowiedziała
         na to pierwsze pismo o przedstawieniu zarzutów w dniu 17 listopada 2000 r.
      
      4       W dniu 29 sierpnia 2001 r. Komisja skierowała do Microsoft drugie pismo o przedstawieniu zarzutów. W piśmie tym Komisja podtrzymała
         swoje poprzednie zarzuty odnośnie do interoperacyjności stacja robocza–serwer. Komisja poruszyła ponadto pewne kwestie dotyczące
         interoperacyjności między serwerami grupy roboczej („interoperacyjność serwer–serwer”). Wreszcie Komisja podniosła pewne kwestie
         dotyczące włączenia programu Windows Media Player do systemu operacyjnego Windows. Przedstawienie tego ostatniego zarzutu
         było następstwem dochodzenia wszczętego z inicjatywy Komisji, które zostało przeprowadzone w lutym 2000 r. Microsoft odpowiedziała
         na to drugie pismo o przedstawieniu zarzutów w dniu 16 listopada 2001 r.
      
      5       W dniu 6 sierpnia 2003 r. Komisja skierowała do Microsoft dodatkowe pismo o przedstawieniu zarzutów w celu uzupełnienia dwóch
         poprzednich pism. Pismami z dnia 17 oraz 31 października 2003 r. Microsoft odpowiedziała na te uzupełniające zarzuty.
      
      6       W dniach 12, 13 i 14 listopada 2003 r. Komisja zorganizowała przesłuchanie. Pismem z dnia 1 grudnia 2003 r. Microsoft złożyła
         uwagi odnośnie do kwestii poruszonych w trakcie przesłuchania przez służby Komisji, składającego zawiadomienie oraz zainteresowane
         osoby trzecie. W następstwie ostatniej wymiany pism między Komisją a Microsoft Komisja wydała w dniu 24 marca 2004 r. decyzję
         w sprawie procedury zastosowania art. 82 WE, COMP/C‑3/37.792 – Microsoft (zwaną dalej „Decyzją”).
      
       Decyzja
      7       Według Decyzji, Microsoft naruszyła art. 82 WE oraz art. 54 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) z uwagi
         na nadużycie pozycji dominującej na dwa sposoby.
      
      8       Komisja, po pierwsze, określiła trzy różne rynki produktów i stwierdziła, że Microsoft ma na dwóch z nich pozycję dominującą.
         Po drugie, Komisja określiła dwa rodzaje postępowań Microsoft stanowiące nadużycie tej pozycji. W konsekwencji Komisja nałożyła
         na Microsoft grzywnę oraz pewne środki naprawcze.
      
      I –   Rynki właściwe określone w Decyzji oraz pozycja dominująca Microsoft na dwóch z tych rynków
      A –  Rynki właściwe określone w Decyzji
      9       Pierwszy rynek produktów określony w Decyzji stanowi rynek systemów operacyjnych dla stacji roboczych (motywy od 324 do 342).
         System operacyjny jest produktem – programem, który kontroluje podstawowe funkcje komputera oraz pozwala użytkownikowi na
         obsługę tego komputera i na działanie wszystkich aplikacji. Stacje robocze to komputery wielofunkcyjne, które zostały stworzone
         do użytku jednocześnie przez jedną osobę i które mogą zostać podłączone do sieci.
      
      10     Drugi rynek produktów określony w Decyzji stanowi rynek systemów operacyjnych dla serwerów grupy roboczej (motywy od 343 do
         401). Decyzja definiuje „usługi serwerów grupy roboczej” jako usługi sieci podstawowej, z których korzystają pracownicy biurowi
         w swojej codziennej pracy do trzech rodzajów różnych czynności, to jest, po pierwsze, do wspólnego korzystania z plików składowanych
         na serwerach, po drugie, do wspólnego korzystania z drukarek oraz, po trzecie, do „administrowania” warunkami, na jakich użytkownicy
         i grupy użytkowników mają dostęp do usług sieci („zarządzanie użytkownikami i grupami użytkowników”) (motyw 53). Te ostatnie
         usługi polegają w szczególności na zapewnieniu dostępu oraz zabezpieczonego korzystania z zasobów sieci, zwłaszcza, w pierwszej
         kolejności, na identyfikacji użytkowników, a następnie weryfikacji uprawnień do dokonania danej czynności (motyw 54).
      
      11     Według Decyzji, trzy typy usług określone w poprzednim punkcie są ściśle powiązane w ramach systemów operacyjnych dla serwerów
         (motyw 56). Decyzja dodaje w tej kwestii, że „systemy operacyjne dla serwerów grupy roboczej” są systemami opracowanymi i rozprowadzanymi
         w celu zaoferowania w sposób zintegrowany tych trzech rodzajów usług stosunkowo ograniczonej liczbie stacji roboczych przyłączonych
         do sieci małych i średnich rozmiarów (motywy 53 i od 345 do 368). Decyzja wskazuje również, że brak popytu na produkty substytucyjne
         jest umacniany, z jednej strony, przez strategię taryfową Microsoft (motywy od 369 do 382) oraz, z drugiej strony, przez znaczenie
         interoperacyjności systemów operacyjnych dla serwerów grupy roboczej ze stacjami roboczymi (motywy od 383 do 386). Komisja,
         stwierdziwszy ponadto, że podaż produktów substytucyjnych dla systemów operacyjnych dla serwerów grupy roboczej jest ograniczona
         (motywy od 388 do 400), doszła do wniosku, iż stanowią one odrębny rynek produktów.
      
      12     Trzeci rynek określony w Decyzji stanowi rynek odtwarzaczy multimedialnych umożliwiających stały odbiór (motywy od 402 do
         425). Odtwarzacz multimedialny jest produktem – programem, który jest zdolny do odczytu w formacie cyfrowym dźwięku i obrazu,
         tj. do dekodowania odpowiednich danych oraz zamiany ich na polecenia dla urządzeń (głośniki, monitor). Odtwarzacze multimedialne
         umożliwiające stały odbiór są zdolne do odczytu treści „emitowanych strumieniem danych” przez Internet.
      
      13     Komisja uznaje w Decyzji, że, po pierwsze, odtwarzacze multimedialne pozwalające na stały odczyt są odrębne od systemów operacyjnych
         (motywy od 404 do 406), po drugie, że nie podlegają presji konkurencyjnej ze strony odtwarzaczy nieprzystosowanych do stałego
         odczytu (motywy od 407 do 410), po trzecie, że wyłącznie odtwarzacze multimedialne posiadające podobne funkcje wywierają presję
         konkurencyjną na Windows Media Player (motywy od 411 do 415) oraz, po czwarte, że w istocie popyt na produkty substytucyjne
         jest ograniczony (motywy od 416 do 424). Komisja wnioskuje z tych przesłanek, że odtwarzacze multimedialne umożliwiające stały
         odbiór stanowią odrębny rynek produktów.
      
      14     Komisja uważa, odnośnie do zasięgu geograficznego tych trzech wstępnie określonych rynków produktów, że mają one wymiar światowy
         (motyw 427).
      
      B –  Pozycja dominująca Microsoft na rynku systemów operacyjnych dla stacji roboczych oraz na rynku systemów operacyjnych dla serwerów
            grupy roboczej
      15     Komisja stwierdza, po pierwsze, że Microsoft, przynajmniej od 1996 r., ma na rynku systemów operacyjnych dla stacji roboczych
         pozycję dominującą wynikającą zwłaszcza z udziału w rynku wynoszącego ponad 90 % (motywy od 430 do 435) oraz istnienia bardzo
         istotnych barier w dostępie do rynku spowodowanych pośrednimi skutkami sieci (zob. zwłaszcza motywy od 448 do 452). Komisja
         precyzuje w Decyzji, że pośrednie skutki sieci polegają, z jednej strony na tym, że konsumenci końcowi cenią sobie platformy,
         na których mogą korzystać z dużej liczby aplikacji oraz, z drugiej strony, na tym, że twórcy oprogramowania opracowują aplikacje
         dla najbardziej popularnych wśród konsumentów systemów operacyjnych przeznaczonych dla komputerów osobistych.
      
      16     Po drugie, Komisja ocenia, kierując się ostrożnymi szacunkami, że Microsoft na rynku systemów operacyjnych dla serwerów grupy
         roboczej ma udział w rynku wynoszący co najmniej 60 % (motywy od 473 do 499).
      
      17     Komisja dokonuje oceny pozycji trzech głównych konkurentów Microsoft na tym samym rynku. Po pierwsze, Novell, ze swoim oprogramowaniem
         NetWare, ma, jej zdaniem, udział w wysokości od 10 do 15 %. Po drugie, produkty Linuksa stanowią udział odpowiadający od 5
         do 15 %. Linux jest systemem operacyjnym „wolnym”, rozprowadzanym za pomocą licencji „GNU GPL (General Public Licence)”. Z motywu
         87 Decyzji wynika, że Linux realizuje ograniczoną liczbę usług właściwych systemom operacyjnym, lecz może on występować wraz
         z innymi programami w celu stworzenia „systemu operacyjnego Linux”. Na rynku systemów operacyjnych dla serwerów grupy roboczej
         Linux występuje razem z oprogramowaniem Samba, także rozprowadzanym za pomocą licencji „GNU GPL” (motywy 294, 506 oraz 598).
         Po trzecie, produkty UNIX, które grupują różne systemy operacyjne posiadające określone cechy wspólne (motyw 42), mają udział
         w rynku w wysokości od 5 do 15 %.
      
      18     Komisja uznaje następnie, że istnieją liczne ograniczenia możliwości wejścia na rynek systemów operacyjnych dla serwerów grupy
         roboczej (motywy od 515 do 525) oraz szczególne związki z rynkiem systemów operacyjnych dla stacji roboczych (motywy od 526
         do 540). Komisja wnioskuje z tego, że Microsoft korzysta z pozycji dominującej na rynku systemów operacyjnych dla serwerów
         grupy roboczej.
      
      II –  Zachowania stanowiące nadużycie pozycji dominującej stwierdzone w Decyzji
      A –  Odmowa stwierdzona w Decyzji
      19     Pierwsze zachowanie Microsoft stanowiące nadużycie, opisane w motywach od 546 do 791 Decyzji, polega na odmowie udostępnienia
         przez Microsoft swoim konkurentom „informacji dotyczących interoperacyjności” oraz zezwolenia na ich zastosowanie w celu tworzenia
         oraz rozprowadzania produktów konkurencyjnych na rynku systemów operacyjnych dla serwerów grupy roboczej w okresie przypadającym
         od października 1998 r. do daty wydania Decyzji [art. 2 lit. a) Decyzji]. W rozumieniu Decyzji „informacje dotyczące interoperacyjności”
         stanowią „wyczerpujące i prawidłowe specyfikacje wszystkich protokołów zastosowanych w systemie operacyjnym Windows dla serwerów
         grupy roboczej i które są wykorzystywane przez serwery grupy roboczej Windows w celu dostarczania grupowym sieciom Windows
         usług wspólnego korzystania z plików i drukowania oraz zarządzania użytkownikami i grupami użytkowników, w tym usług kontrolera
         domeny Windows, usług katalogu Active Directory oraz usługi »Group Policy«” (art. 1 ust. 1 Decyzji). Jeśli chodzi o „protokoły”,
         to są one zdefiniowane jako „zbiory reguł, określających zasady nawiązywania połączeń i interakcji pomiędzy różnymi instancjami
         systemów operacyjnych serwerów grupy roboczej Windows i systemów operacyjnych stacji roboczych Windows pracujących na różnych
         komputerach w grupach roboczych Windows” (art. 1 ust. 2 Decyzji).
      
      20     W celu stwierdzenia takiego zachowania Decyzja kładzie w szczególności nacisk na okoliczność, że odmowa nie dotyczy elementów
         kodu źródłowego Microsoft, lecz wyłącznie specyfikacji przedmiotowych protokołów, tj. opisu tego, czego wymaga się od tych
         programów, w przeciwieństwie do „implementacji” (zwanych również dla celów niniejszego postanowienia „realizacjami” lub „wdrożeniami”),
         polegających na wprowadzeniu kodu do komputera (motywy 24 i 569). Komisja uznaje ponadto, że zachowanie Microsoft jest częścią
         ogólnej linii postępowania (motywy od 573 do 577), że pociąga ono za sobą obniżenie poprzednich poziomów dostaw (motywy od
         578 do 584), że niesie ze sobą ryzyko eliminacji konkurencji (motywy od 585 do 692) oraz że wywiera negatywny wpływ na rozwój
         techniczny ze szkodą dla konsumentów (motywy od 693 do 708). Komisja oddala argumenty Microsoft, zgodnie z którymi jej odmowa
         jest obiektywnie uzasadniona (motywy od 709 do 778).
      
      B –  Sprzedaż wiązana stwierdzona w Decyzji
      21     Komisja stwierdza kolejne zachowanie Microsoft stanowiące nadużycie, opisane w motywach od 792 do 989 Decyzji. Zdaniem Komisji,
         zachowanie to polega na fakcie uzależnienia przez Microsoft, w okresie od maja 1999 r. do dnia wydania Decyzji, dostarczenia
         systemu operacyjnego Windows dla stacji roboczych od równoległego nabycia programu Windows Media Player [art. 2 lit. b) Decyzji].
      
      22     W tej kwestii Komisja uznaje, że postępowanie Microsoft spełnia warunki wymagane w celu stwierdzenia niedozwolonej sprzedaży
         wiązanej w rozumieniu art. 82 WE (motywy od 794 do 954). Po pierwsze, według Decyzji, Microsoft ma pozycję dominującą na rynku
         systemów operacyjnych dla stacji roboczych (motyw 799). Po drugie, odtwarzacze multimedialne pozwalające na stały odbiór oraz
         systemy operacyjne dla stacji roboczych uważa się za produkty odrębne (motywy od 800 do 825). Po trzecie, Microsoft nie pozostawia
         konsumentom możliwości zakupu Windows bez Windows Media Player (motywy od 826 do 834). Po czwarte, zdaniem Komisji, stwierdzona
         przez nią sprzedaż wiązana narusza konkurencję na rynku odtwarzaczy multimedialnych (motywy od 835 do 954).
      
      23     W ramach oceny spełnienia tego czwartego warunku Komisja podnosi, że, w przypadkach klasycznych sprzedaży wiązanej Komisja
         oraz sąd wspólnotowy „uznali, że sprzedaż wiązana oddzielnego produktu wskazuje na istnienie skutku w postaci eliminacji konkurentów,
         jaki powoduje ta praktyka” (motyw 841). Niemniej Komisja uznała w Decyzji, że skoro użytkownicy są w stanie w pewnym zakresie
         zaopatrzyć się w Internecie w odtwarzacze multimedialne konkurujące z Windows Media Player i to niekiedy nieodpłatnie, to
         istnieją w niniejszej sprawie powody, by nie uznawać za ustalone, bez uprzedniego uzupełnienia analizy, że sprzedaż wiązana
         Windows Media Player stanowi zachowanie mogące ograniczyć konkurencję (ten sam motyw).
      
      24     W ramach wspomnianego uzupełnienia analizy Komisja uznaje, po pierwsze, że przedmiotowa sprzedaż wiązana daje Windows Media
         Player światową wszechobecność we wszystkich stacjach roboczych, której nie mogą podważyć alternatywne kanały dystrybucji
         (motywy od 843 do 877), po drugie, że ta wszechobecność Windows Media Player nakłania, z jednej strony, nadawców treści do
         emitowania jej w formacie Windows Media oraz, z drugiej strony, twórców aplikacji do opracowywania ich produktów w taki sposób,
         że są oparte na niektórych funkcjach Windows Media Player (motywy od 879 do 896), po trzecie, że ta wszechobecność wywiera
         skutki na niektóre rynki związane (motywy od 897 do 899) oraz wreszcie, po czwarte, że dostępna analiza właściwego rynku ujawnia
         niezmienną tendencję do stosowania Windows Media Player oraz formatów Windows Media zamiast ich głównych konkurentów (motywy
         od 900 do 944). Komisja wyciąga z tych rozważań wniosek o istnieniu uzasadnionego prawdopodobieństwa, że przedmiotowa sprzedaż
         wiązania doprowadzi do osłabienia konkurencji w takim stopniu, iż utrzymanie efektywnej struktury konkurencyjnej nie będzie
         już zapewnione w najbliższej przyszłości (motyw 984).
      
      25     Komisja odrzuca wreszcie argumenty Microsoft, zgodnie z którymi przedmiotowa sprzedaż wiązana powoduje powstanie korzyści
         wynikającej z większej użyteczności, która rekompensuje skutki antykonkurencyjne stwierdzone przez Komisję (motywy od 955
         do 970) oraz, z drugiej strony, nie zachęca do ograniczenia konkurencji (motywy od 971 do 977).
      
      III –  Środki naprawcze oraz grzywna nałożona na Microsoft
      26     Oba przypadki naruszenia ustalone w Decyzji przez Komisję zostały obłożone karą grzywny w wysokości 497 196 304 euro (art. 3
         Decyzji).
      
      27     Ponadto, zgodnie z art. 4 Decyzji, Microsoft ma obowiązek zaprzestania naruszeń stwierdzonych w ww. art. 2 zgodnie z warunkami
         przewidzianymi w art. 5 i 6 Decyzji. Microsoft powinna również powstrzymać się od takich zachowań, jak opisane w art. 2, a
         także od wszelkich zachowań o takim samym lub podobnym charakterze lub skutku.
      
      28     Artykuł 5 Decyzji nakazuje Microsoft, tytułem środka mającego na celu naprawienie stwierdzonej w Decyzji odmowy stanowiącej
         naruszenie, co następuje:
      
      „a)      Microsoft [...] ujawni w terminie 120 dni, licząc od daty doręczenia [Decyzji], informacje dotyczące interoperacyjności każdemu
         przedsiębiorstwu mającemu zamiar tworzyć i rozpowszechniać systemy operacyjne dla serwerów grupy roboczej oraz zezwoli tym
         przedsiębiorstwom na wykorzystywanie, na rozsądnych i niedyskryminujących warunkach, informacji dotyczących interoperacyjności
         w celu stworzenia oraz rozprowadzania systemów operacyjnych dla serwerów grupy roboczej;
      
      b)      Microsoft [...] spowoduje, aby udostępnione informacje dotyczące interoperacyjności były uaktualniane, jak tylko będzie to
         konieczne, w możliwie najkrótszym czasie;
      
      c)      Microsoft [...] ustanowi w terminie 120 dni, licząc od dnia doręczenia Decyzji, mechanizm oceny, który pozwoli zainteresowanym
         przedsiębiorstwom na uzyskanie w sposób efektywny informacji odnośnie do zakresu i warunków korzystania z informacji dotyczących
         interoperacyjności; Microsoft [...] może zastrzec rozsądne i niedyskryminujące warunki w celu zapewnienia, że zaoferowany
         w tych ramach dostęp do informacji dotyczących interoperacyjności będzie wykorzystywany wyłącznie w celu oceny;
      
      […]”.
      29     Termin 120 dni, ustanowiony w art. 5 Decyzji, upłynął w dniu 27 lipca 2004 r.
      30     Artykuł 6 Decyzji nakazuje, tytułem środka naprawczego w stosunku do sprzedaży wiązanej o charakterze nadużycia stwierdzonej
         w Decyzji, co następuje:
      
      „a)      Microsoft [...] przedstawi w terminie 90 dni, licząc od dnia doręczenia niniejszej decyzji, w pełni funkcjonującą wersję systemu
         operacyjnego Windows dla stacji roboczych niezawierającą Windows Media Player. Microsoft [...] zachowuje prawo oferowania
         systemu operacyjnego Windows dla stacji roboczych w połączeniu z Windows Media Player;
      
      […]”.
      31     Termin 90 dni, przewidziany w art. 6 Decyzji, upłynął w dniu 28 czerwca 2004 r.
       Postępowanie w sprawie naruszenia amerykańskiego prawa antymonopolowego
      32     Równolegle do antymonopolowego dochodzeniem Komisji Microsoft była przedmiotem dochodzenia w sprawie naruszenia amerykańskich
         przepisów antymonopolowych.
      
      33     W 1998 r. Stany Zjednoczone Ameryki oraz 20 stanów wystąpiło ze skargą przeciwko Microsoft na podstawie Sherman Act. Ich skargi
         dotyczyły działań podjętych przez Microsoft w stosunku do wyszukiwarki internetowej firmy Netscape, „Netscape Navigator” oraz
         technologii „Java” firmy Sun Microsystems. 20 stanów wystąpiło również ze skargami przeciwko Microsoft odnośnie do naruszenia
         ich własnych uregulowań antymonopolowych.
      
      34     Po tym, jak United States Court of Appeals for the District of Columbia Circuit (zwany dalej „Court of Appeals”), w następstwie
         rozpoznania apelacji wniesionej przez Microsoft od wyroku United States District Court for the District of Columbia (zwanego
         dalej „District Court”) z dnia 3 kwietnia 2000 r., wydał wyrok w dniu 28 czerwca 2001 r., Microsoft zawarła w listopadzie
         2001 r. ugodę z ministerstwem sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych oraz „Attorneys General” dziewięciu stanów (zwaną dalej
         „ugodą amerykańską”), w ramach której przyjęła na siebie dwa zobowiązania.
      
      35     Po pierwsze, Microsoft zgodziła się na sporządzenie specyfikacji protokołów komunikacyjnych używanych przez systemy operacyjne
         Windows dla serwerów grupy roboczej w celu „interoperowania”, tj. umożliwienia ich współpracy z systemami operacyjnymi Windows
         dla stacji roboczych oraz udzielenia osobom trzecim na określonych warunkach licencji na te specyfikacje.
      
      36     Po drugie, ugoda amerykańska przewiduje, że Microsoft umożliwi producentom sprzętu oraz konsumentom końcowym uaktywnienie
         albo usunięcie dostępu do swojego oprogramowania warstwy pośredniej („middleware”). Program Windows Media Player stanowi jeden
         z programów zaliczających się do tej kategorii, zgodnie z określeniem w ugodzie amerykańskiej. Celem tych postanowień jest
         zagwarantowanie dostawcom oprogramowania warstwy pośredniej możliwości tworzenia i rozpowszechnienia produktów właściwie funkcjonujących
         z Windows.
      
      37     Postanowienia te zostały zatwierdzone w dniu 1 listopada 2002 r. przez District Court. Ten sam sąd oddalił propozycje środków
         naprawczych złożone przez 9 stanów, które nie zaakceptowały ugody amerykańskiej.
      
      38     W dniu 30 czerwca 2004 r. Court of Appeals zatwierdził rozstrzygnięcie District Court w następstwie wniesienia apelacji przez
         stan Massachusetts.
      
      39     W ramach wykonania ugody amerykańskiej w sierpniu 2002 r. powstał Microsoft Communications Protocol Program (zwany dalej „MCPP”).
         Z dokumentacji przedstawionej Sądowi wynika, że w okresie od sierpnia 2002 do lipca 2004 r. z MCPP skorzystało 17 licencjobiorców.
      
       Postępowanie
      40     Pismem, które wpłynęło do Sądu w dniu 7 czerwca 2004 r. Microsoft wniosła na podstawie art. 230 akapit czwarty WE skargę o stwierdzenie
         nieważności Decyzji albo, ewentualnie, o uchylenie lub istotne zmniejszenie wysokości nałożonej grzywny.
      
      41     Microsoft wystąpiła również, odrębnym pismem wpisanym do rejestru Sądu w dniu 25 czerwca 2004 r., z wnioskiem na podstawie
         art. 242 WE o zawieszenie wykonania art. 4, 5 lit. a)‑c) oraz art. 6 lit. a) Decyzji. W tym samym piśmie Microsoft zwróciła
         się również, na podstawie art. 105 § 2 regulaminu Sądu, o zawieszenie wykonania tych samych postanowień do czasu wydania orzeczenia
         w przedmiocie zastosowania środka tymczasowego.
      
      42     W tym samym dniu prezes Sądu, działając w charakterze sędziego orzekającego w przedmiocie zastosowania środka tymczasowego,
         wezwał Komisję do uściślenia, czy zamierza ona wszcząć egzekucję Decyzji przed wydaniem orzeczenia w przedmiocie zastosowania
         środka tymczasowego.
      
      43     Pismem, które wpłynęło do Sądu tego samego dnia, Komisja poinformowała prezesa o swojej decyzji wstrzymania się z wszczęciem
         egzekucji art. 5 lit. a)- c) oraz art. 6 lit a) Decyzji, dopóki nie zostanie wydane orzeczenie w przedmiocie środków tymczasowych.
      
      44     Pismem, które wpłynęło do Sądu w dniu 25 czerwca 2004 r. Novell Inc. (zwana dalej „Novell”) z siedzibą w Waltham, Massachussetts
         (Stany Zjednoczone), reprezentowana przez C. Thomasa, M. Levitta i V. Harrisa, solicitors, oraz adwokata A. Müllera‑Rapparda,
         przedłożyła wniosek o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenienta po stronie Komisji w postępowaniu w przedmiocie środka
         tymczasowego.
      
      45     Pismem, które wpłynęło do Sądu w dniu 30 czerwca 2004 r., RealNetworks Inc. (zwana dalej „RealNetworks”) przedłożyła wniosek
         o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenienta po stronie Komisji w postępowaniu w przedmiocie środka tymczasowego.
      
      46     Pismem, które wpłynęło do Sądu w dniu 30 czerwca 2004 r., Computer & Communications Industry Association (zwane dalej „CCIA”)
         z siedzibą w Waszyngtonie, DC (Stany Zjednoczone), reprezentowane przez J. Flynna, QC oraz adwokatów D. Paemena i N. Dodoo,
         przedłożyło wniosek o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenienta po stronie Komisji w postępowaniu w przedmiocie środka
         tymczasowego.
      
      47     Pismem, które wpłynęło do Sądu w dniu 1 lipca 2004 r., Software & Information Industry Association (zwane dalej „SIIA”) przedłożyło
         wniosek o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenienta po stronie Komisji w postępowaniu w przedmiocie środka tymczasowego.
      
      48     Pismem, które wpłynęło do Sądu w dniu 1 lipca 2004 r., The Computing Technology Industry Association Inc. (zwane dalej „CompTIA”)
         przedłożyło wniosek o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenienta po stronie Microsoft w postępowaniu w przedmiocie
         środka tymczasowego.
      
      49     Pismem, które wpłynęło do Sądu w dniu 2 lipca 2004 r., The Association for Competitive Technology (zwane dalej „ACT”) przedłożyło
         wniosek o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenienta po stronie Microsoft w postępowaniu w przedmiocie środka tymczasowego.
      
      50     Pismem, które wpłynęło do Sądu w dniu 5 lipca 2004 r., Digimpro Ltd z siedzibą w Londynie (Zjednoczone Królestwo), TeamSystem
         SpA, Mamut ASA oraz CODA Group Holdings Ltd z siedzibą w Chippenham, Wiltshire (Zjednoczone Królestwo) przedłożyły wniosek
         o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenienta po stronie Microsoft w postępowaniu w przedmiocie środka tymczasowego.
      
      51     Pismem, które wpłynęło do Sądu w dniu 5 lipca 2004 r., DMDsecure.com BV, MPS Broadband AB, Pace Micro Technology plc, Quantel
         Ltd oraz Tandberg Television Ltd (zwane dalej łącznie „DMDsecure.com i inni”) przedłożyły wniosek o dopuszczenie do sprawy
         w charakterze interwenienta po stronie Microsoft w postępowaniu w przedmiocie środka tymczasowego.
      
      52     Pismem, które wpłynęło do Sądu w dniu 8 lipca 2004 r., IDE Nätverkskonsulterna AB z siedzibą w Sztokholmie (Szwecja), Exor
         AB, T. Rogerson, zamieszkały w Harpenden, Hertfordshire (Zjednoczone Królestwo), P. Setka, zamieszkały w Sobeslavie (Republika
         Czeska), D. Tomicic, zamieszkały w Norymberdze (Niemcy), M. Valasek, zamieszkały w Karlovych Varach (Republika Czeska), R.
         Rialdi, zamieszkały w Genui (Włochy) oraz B. Nati, zamieszkały w Paryżu (Francja) przedłożyli wniosek o dopuszczenie do sprawy
         w charakterze interwenienta po stronie Microsoft w postępowaniu w przedmiocie środka tymczasowego.
      
      53     Pismem, które wpłynęło w dniu 13 lipca 2004 r., Free Software Foundation Europe (zwana dalej „FSF‑Europe”) przedłożyła wniosek
         o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenienta po stronie Komisji w postępowaniu w przedmiocie środka tymczasowego.
      
      54     Powyższe wnioski o dopuszczenie do sprawy zostały doręczone stronie skarżącej i stronie pozwanej, zgodnie z art. 116 § 1 regulaminu
         Sądu, które to strony, w zależności od przypadku, przedstawiły uwagi w wyznaczonym terminie albo się wstrzymały od ich złożenia.
         Microsoft, pismami z dnia 6 i 8 lipca 2004 r., wystąpiła o utajnienie w stosunku do wszystkich podmiotów, które zostaną dopuszczone
         do sprawy w charakterze interwenientów, danych zawartych w Decyzji oraz będących przedmiotem zgody Komisji co do nieujawniania
         na jej stronach w Internecie.
      
      55     Komisja w dniu 21 lipca 2004 r. przedstawiła uwagi na piśmie odnośnie do wniosku o zastosowanie środków tymczasowych. Doręczono
         je Microsoft tego samego dnia.
      
      56     Postanowieniem z dnia 26 lipca 2004 r. prezes Sądu, z jednej strony, dopuścił interwencję CompTIA, ACT, TeamSystem SpA, Mamut
         ASA, DMDsecure.com i inni, jak również Exor AB, Novell, RealNetworks, CCIA i SIIA oraz, z drugiej strony, oddalił wnioski
         o wstąpienie do sprawy w charakterze interwenienta złożone przez Digimpro Ltd, przez CODA Group Holdings Ltd, przez IDE Nätverkskonsulterna
         AB, przez T. Rogersona, P. Setkę, D. Tomicica, M. Valaska, R. Rialdiego oraz przez B. Natiego. Prezes Sądu zarządził również
         doręczenie jawnej wersji pism procesowych interwenientom oraz zastrzegł sobie podjęcie decyzji odnośnie do zasadności utajnienia.
      
      57     W dniu 27 lipca 2004 r. prezes Sądu, działając w charakterze sędziego orzekającego w przedmiocie zastosowania środka tymczasowego,
         zwołał spotkanie o charakterze nieformalnym, na które zostali zaproszeni, poza Microsoft i Komisją, interwenienci dopuszczeni
         do sprawy postanowieniem prezesa Sądu z dnia 26 lipca 2004 r., jak również FSF‑Europe. W trakcie tego spotkania prezes, po
         pierwsze, dopuścił tymczasowo FSF‑Europe do sprawy w charakterze interwenienta po stronie Komisji w postępowaniu w przedmiocie
         zastosowania środka tymczasowego oraz, po drugie, przedstawił stronom kalendarz poszczególnych etapów postępowania w przedmiocie
         zastosowania środka tymczasowego.
      
      58     Postanowieniem z dnia 6 września 2004 r. FSF‑Europe została dopuszczona do sprawy w charakterze interwenienta po stronie Komisji.
      59     Wszyscy interwenienci przedstawili uwagi na piśmie w wyznaczonym terminie.
      60     Zgodnie z ustaleniami dokonanymi podczas nieformalnego spotkania w dniu 27 lipca 2004 r. Microsoft odpowiedziała w dniu 19
         sierpnia 2004 r. na uwagi Komisji z dnia 21 lipca 2004 r.
      
      61     Pismem z dnia 31 sierpnia 2004 r. Audiobanner.com, działająca pod nazwą handlową VideoBanner (zwana dalej „VideoBanner”),
         z siedzibą w Los Angeles, Kalifornia (Stany Zjednoczone), reprezentowana przez adwokata L. Alvizara Ceballosa, przedłożyła
         wniosek o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenienta po stronie Komisji w postępowaniu w przedmiocie środka tymczasowego.
         Ponieważ żadna ze stron nie sprzeciwiła się temu wnioskowi, VideoBanner została tymczasowo dopuszczona do sprawy w charakterze
         interwenienta po stronie Komisji w postępowaniu w przedmiocie środka tymczasowego oraz wezwana do przedstawienia uwag bezpośrednio
         na posiedzeniu.
      
      62     Komisja, w odpowiedzi na uwagi Microsoft z dnia 19 sierpnia 2004 r., przedłożyła nowe uwagi w dniu 13 września 2004 r.
      63     W dniu 13 września 2004 r. strona skarżąca oraz pozwana również przedstawiły uwagi na piśmie odnośnie do wniosków interwencyjnych.
      64     Prezes Sądu, tytułem środków proceduralnych, działając w charakterze sędziego orzekającego w przedmiocie zastosowania środka
         tymczasowego, zwrócił się z pytaniami na piśmie do Microsoft, do Komisji, jak również do niektórych interwenientów. Odpowiedzi
         na te pytania udzielone w wyznaczonym terminie zostały doręczone wszystkim uczestnikom postępowania.
      
      65     Wszyscy uczestnicy postępowania, w tym VideoBanner, przedstawili uwagi na posiedzeniu w dniach 30 września 2004 r. i 1 października
         2004 r. 
      
      66     Pismem z dnia 8 października 2004 r. RealNetworks złożyła w sekretariacie uwagi uzupełniające, których prezes zażądał na posiedzeniu.
         Pozostali uczestnicy zostali powiadomieniu o tym piśmie oraz wezwani do przedstawienia uwag w tym zakresie.
      
      67     Microsoft, pismem z dnia 27 października 2004, przedstawiła uwagi dotyczące pisma RealNetworks z dnia 8 października 2004 r.
         Pozostali uczestnicy nie przedstawili uwag.
      
      68     CCIA oraz Novell, odpowiednio pismami z dnia 10 i 19 listopada 2004 r., powiadomili Sąd o rezygnacji z interwencji. Komisja,
         Microsoft oraz interwenienci przedstawili w wyznaczonym terminie uwagi w sprawie ich rezygnacji.
      
      69     W następstwie rezygnacji CCIA oraz Novell z interwencji w dniu 25 listopada 2004 r. zostało zwołane spotkanie o charakterze
         nieformalnym w obecności wszystkich uczestników postępowania w celu omówienia skutków proceduralnych tej rezygnacji. Protokół
         z tego spotkania został przekazany wszystkim uczestnikom postępowania w dniu 26 listopada 2004 r.
      
       Co do prawa
      70     Na podstawie art. 242 WE w związku z art. 225 ust. 1 WE prezes Sądu może, jeżeli uzna, że okoliczności tego wymagają, zarządzić
         zawieszenie wykonania zaskarżonego aktu.
      
      71     Artykuł 104 § 2 regulaminu przewiduje, że we wniosku o zastosowanie środka tymczasowego należy wskazać okoliczności niecierpiące
         zwłoki, a także podać zarzuty prawne i faktyczne, które uzasadniają prima facie (fumus boni iuris) zalecenie wnioskowanego
         środka. Te warunki powinny być spełnione łącznie w takim znaczeniu, że brak spełnienia jednego z nich uzasadnia oddalenie
         wniosku o zawieszenie wykonania [postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 14 października 1996 r. w sprawie C‑268/96 P(R) SCK
         i FNK przeciwko Komisji, Rec. str. I‑4971, pkt 30]. Prezes dokonuje również, w razie konieczności, wyważenia istniejących
         interesów (postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 23 lutego 2001 r. w sprawie C‑445/00 R Austria przeciwko Radzie, Rec. str. I-1461,
         pkt 73).
      
      72     W ramach tej analizy ogółu okoliczności prezes korzysta z szerokiej swobody uznania, którą dysponuje w celu określenia sposobu
         kontroli spełnienia tych warunków z punktu widzenia szczególnych okoliczności każdego przypadku [postanowienie Prezesa Trybunału
         z dnia 29 stycznia 1997 r. w sprawie C‑393/96 P(R) Antonissen przeciwko Radzie i Komisji, Rec. str. I‑441, pkt 28].
      
      73     Zgodnie z art. 107 § 1 regulaminu „w przedmiocie wniosku rozstrzyga się w drodze postanowienia z uzasadnieniem”. Niemniej
         zostało sprecyzowane, że prezes nie ma obowiązku ustosunkowania się oddzielnie do wszystkich okoliczności faktycznych i prawnych
         omawianych w toku postępowania w przedmiocie środków tymczasowych. W szczególności wystarczy, że podstawy przyjęte przez prezesa
         orzekającego w pierwszej instancji w przedmiocie zastosowania środka tymczasowego uzasadniają, z punktu widzenia okoliczności
         danej sprawy, postanowienie i pozwalają Trybunałowi na dokonanie kontroli sądowej [ww. w pkt 71 postanowienie w sprawie SCK
         i FNK przeciwko Komisji, pkt 52 oraz postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 25 czerwca 1998 r. w sprawie C‑159/98 P(R) Antyle
         Holenderskie przeciwko Radzie, Rec. str. I‑4147, pkt 70].
      
      74     Mając na uwadze różnorodny charakter przypadków nadużywania pozycji dominującej zarzucanego Microsoft, co wynika zresztą zarówno
         z systematyki Decyzji, jak i z konstrukcji argumentacji strony skarżącej, prezes uznaje, że należy poddać oddzielnej analizie
         argumenty na poparcie żądań mających na celu zawieszenie wykonania, z jednej strony, art. 5 lit. a)‑c) w związku z art. 4
         Decyzji (część poświęcona kwestii informacji dotyczących interoperacyjności) oraz, z drugiej strony, art. 6 lit. a) w związku
         z tym samym art. 4 Decyzji (część poświęcona kwestii sprzedaży wiązanej systemu operacyjnego Windows oraz programu Windows
         Media Player). Analiza ta poprzedzona jest rozpoznaniem wniosku o utajnienie, wniosku VideoBanner o dopuszczenie do sprawy
         w charakterze interwenienta, skutków rezygnacji z interwencji CCIA i Novell oraz dochowania pewnych wymogów dotyczących formy
         pism.
      
      I –  W przedmiocie wniosku o utajnienie
      75     Na etapie postępowania w przedmiocie środka tymczasowego należy uwzględnić, w stosunku do podmiotów dopuszczonych do sprawy
         w charakterze interwenientów, wniosek o utajnienie danych zawartych w Decyzji oraz danych będących przedmiotem zgody Komisji
         co do nieujawniania w wersji dostępnej publicznie na jej stronach w Internecie w zakresie, w jakim informacje te mogą mieć
         charakter tajny lub poufny w rozumieniu art. 116 § 2 regulaminu.
      
      II –  W przedmiocie wniosku VideoBanner o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenienta
      76     VideoBanner, o czym mowa powyżej w pkt 61, przedłożyła wniosek o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenienta po stronie
         Komisji w postępowaniu w przedmiocie środka tymczasowego.
      
      77     Wniosek ten należy uwzględnić zgodnie z art. 40 akapit drugi Statutu Trybunału Sprawiedliwości, mającego zastosowanie w stosunku
         do Sądu na podstawie art. 53 akapit pierwszy Statutu, ponieważ został on złożony zgodnie z art. 115 § 2 regulaminu, a strony
         nie wniosły sprzeciwu.
      
      III –  W przedmiocie skutków rezygnacji niektórych interwenientów
      78     Ponieważ CCIA i Novell zawiadomiły Sąd o cofnięciu interwencji na poparcie żądań Komisji w ramach postępowania w przedmiocie
         środka tymczasowego, prezes Sądu, działając w charakterze sędziego orzekającego w przedmiocie zastosowania środka tymczasowego,
         zwołał spotkanie o charakterze nieformalnym w obecności wszystkich uczestników postępowania w celu omówienia niektórych skutków
         proceduralnych tego wystąpienia.
      
      79     Strony wyraziły zgodę, jak wynika z protokołu tego spotkania, na uwzględnienie: primo, że pisma złożone przez CCIA i Novell
         w ramach postępowania w przedmiocie środka tymczasowego, w tym wszystkie załączniki do ich pism oraz ich argumentacja przedstawiona
         na posiedzeniu nadal będą stanowić część akt niniejszego postępowania w przedmiocie środka tymczasowego; secundo, że wszyscy
         uczestnicy oraz prezes będą mogli się oprzeć na tych pismach dla potrzeb, odpowiednio, ich argumentacji i oceny oraz, tertio,
         że wszystkie pisma dołączone do akt niniejszej sprawy stanowią przedmiot debaty między stronami.
      
      80     Ponadto RealNetworks podniosła w swoich uwagach odnośnie do rezygnacji CCIA, że nie miało ono uprawnienia do rezygnacji z interwencji
         w niniejszej sprawie.
      
      81     W tym względzie prezes stwierdza, że nie należy do niego badanie zarzutu podniesionego przez RealNetworks, ponieważ, po pierwsze,
         nie ma on kompetencji do orzekania, czy decyzje organów zarządzających CCIA zostały podjęte zgodnie z jego statutem, oraz,
         po drugie, rezygnacja CCIA została złożona zgodnie z przepisami regulaminu Sądu.
      
      IV –  W przedmiocie dochowania pewnych wymogów dotyczących formy pism
      82     Komisja oraz niektórzy interwenienci po jej stronie podnieśli, po pierwsze, niedopuszczalność niektórych odesłań do dokumentów
         załączonych do skargi Microsoft w postępowaniu głównym, po drugie, niedopuszczalność dokumentów przedstawionych przez Microsoft
         w toku instancji, po trzecie, brak dowodów na poparcie niektórych twierdzeń oraz, po czwarte, niedochowanie innych wymogów
         formalnych.
      
      A –  W przedmiocie odesłań do skargi
      83     Komisja w uwagach z dnia 21 lipca 2004 r. wymienia enumeratywnie punkty wniosku o zastosowanie środka tymczasowego zawierające
         odesłania, z jednej strony, do skargi oraz, z drugiej strony, do dokumentów załączonych do tej skargi, które nie zostały z kolei
         załączone do wniosku o zastosowanie środków tymczasowych (załączniki A.9, A.9.1, A.9.2, A.11, A.12.1, A.17, A.18, A.19, A.20,
         A.21, A.22 oraz A.24). Komisja wywiodła z tego, że Microsoft nie mogła oprzeć się w sposób skuteczny na tych pismach.
      
      84     Komisja w uwagach z dnia 13 września 2004 r. dodaje, że nowe odesłania do skargi, do których odnosi się Microsoft w swoich
         uwagach z dnia 19 sierpnia 2004 r., a zwłaszcza dotyczące Porozumienia w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO) odnośnie
         do aspektów prawa własności intelektualnej związanych z handlem (zwanego dalej „TRIPs”) powinny zostać, podobnie jak te poprzednie,
         odrzucone. Załączenie odpowiednich fragmentów skargi jako załączników (załącznik T.9) do uwag nie pozwala na uznanie, że sam
         wniosek o zastosowanie środka tymczasowego jest wystarczający.
      
      85     W tym zakresie należy przypomnieć, że na nieformalnym spotkaniu w dniu 27 lipca 2004 r. (zob. powyżej pkt 57) prezes zwrócił
         Microsoft uwagę na liczne odesłania do skargi głównej zawarte we wniosku o zastosowanie środka tymczasowego i przesłuchał
         ją na tę okoliczność. W odpowiedzi Microsoft wskazała, jak zostało to zapisane w protokole z tego spotkania, że „skarżąca
         potwierdza, iż wniosek o zastosowanie środka tymczasowego powinien zostać uznany za wystarczający oraz że liczne odesłania
         do załączników skargi głównej zawarte we wniosku o zastosowanie środka tymczasowego mogą zostać pominięte z punktu widzenia
         potrzeb postępowania w przedmiocie środków tymczasowych”.
      
      86     Takie stanowisko jest zgodne z pkt VII ust. 1 Wskazówek praktycznych dla stron (Dz.U. 2002, L 87, str. 48), które stanowią,
         że wniosek o zastosowanie środka tymczasowego „powinien być zrozumiały sam z siebie bez konieczności odwoływania się do skargi
         głównej”.
      
      87     Wynika z tego, że zasadność wniosku Microsoft o zastosowanie środków tymczasowych może być oceniana wyłącznie z punktu widzenia
         okoliczności faktycznych i prawnych, jakie wynikają z samego tekstu wniosku o zastosowanie środka tymczasowego oraz dokumentów
         załączonych do niego w celu zilustrowania jego treści (zob. podobnie postanowienie Prezesa Sądu z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie
         T‑306/01 R Aden i in. przeciwko Radzie i Komisji, Rec. str. II-2387, pkt 52). Nie powinno się z tego wnioskować wprawdzie,
         że wszelkie twierdzenia oparte na piśmie niezałączonym do wniosku o zastosowanie środka tymczasowego podlegają wykluczeniu
         ze sporu, należy jednak podnieść, że dowodu na takie twierdzenie nie można uznać za przedstawiony w przypadku podważenia danego
         twierdzenia przez stronę przeciwną lub interwenienta po jej stronie.
      
      88     Jeśli chodzi o odesłania do załącznika T.9, należy przypomnieć, że o ile tekst może być wsparty i uzupełniony w określonych
         punktach przez odesłania do określonych fragmentów pism załączonych do niego, to ogólne odesłanie do innych pism, nawet załączonych
         do wniosku o zastosowanie środków tymczasowych, nie może niwelować braku podstawowych elementów tego wniosku (ww. w pkt 87
         postanowienie w sprawie Aden i in. przeciwko Radzie i Komisji, pkt 52). W tym kontekście należy uściślić, iż pkt VII ust. 2
         Wskazówek praktycznych, który wymaga, żeby „zarzuty dotyczące stanu faktycznego lub prawnego, na których opiera się skarga
         główna i które wywołują wstępne wrażenie jej zasadności” były wskazane „w sposób bardzo krótki i zwięzły”, nie można rozumieć
         w ten sposób, iż pozwala on na ogólne odesłanie do załączonego dokumentu zawierającego szczegółową argumentację, gdyż byłoby
         to sprzeczne z normą prawną.
      
      89     Rozstrzygnięcie nastąpi bez uwzględnienia załączników do skargi głównej oraz załącznika T.9, ale z uwzględnieniem dokumentów
         załączonych do akt w okresie późniejszym oraz wypowiedzi wygłoszonych na posiedzeniu przed prezesem.
      
      B –  W przedmiocie dokumentów przedstawionych w toku instancji
      90     Komisja w uwagach z dnia 13 września 2004 r. stwierdza przede wszystkim, że argumenty przytoczone przez Microsoft w jej uwagach
         z dnia 19 sierpnia 2004 r. wykraczają poza wywody zawarte w skardze, w szczególności jeśli chodzi o argumentację dotyczącą
         praw własności intelektualnej zawartą w dwóch załącznikach (załączniki: T.3, zatytułowany „Opinia Prescotta” oraz T.6, zatytułowany
         „Opinia Galloux”). Ponadto nie przedstawiono jakiegokolwiek wyjaśnienia co do okoliczności, że załącznik T.3, dokument z datą
         3 czerwca 2004 r., nie został przedstawiony w momencie wniesienia wniosku o zastosowanie środka tymczasowego.
      
      91     Komisja podnosi następnie, że Microsoft załączyła do swoich uwag z dnia 19 sierpnia 2004 r. dokument, który został załączony
         do skargi (załącznik A.21, który stał się następnie załącznikiem T.5, Knauer, „W przedmiocie aspektów prawa patentowego [Decyzji]”),
         oraz że jeden z dokumentów ma treść identyczną z treścią załącznika do skargi [załącznik T.8, Evans, Nichols i Padilla, „Ekonomiczny
         dowód efektu oddzielenia podniesionego przez Komisję odnośnie do odmowy dostarczenia oraz sprzedaży wiązanej”, podobny do
         załącznika A.19].
      
      92     W odpowiedziach na pytania Sądu na piśmie, przed rezygnacją z interwencji, Novell i CCIA stwierdziły, że niektóre spośród
         dokumentów są niedopuszczalne, ponieważ powinny być przedstawione wraz z wnioskiem o zastosowanie środków tymczasowych, podczas
         gdy zostały one przedstawione dopiero później (załączniki T.3, T.5, T.8 i U.2, Campbell‑Kelly, „Uwagi odnośnie do innowacyjnego
         charakteru Active Directory”).
      
      93     Prezes stwierdza, że pisma T.3, T.5, T.6 oraz T.8 zostały załączone do uwag Microsoft z dnia 19 sierpnia 2004 r. oraz że ich
         celem jest wsparcie treści tych uwag. W takich okolicznościach nie można czynić Microsoft zarzutu z tego, że odpowiedziała
         w sposób szczegółowy na argumenty podniesione przez Komisję w jej uwagach z dnia 21 lipca 2004 r. i bez znaczenia jest przy
         tym, że załączone pismo opatrzone jest datą wcześniejszą w stosunku do daty złożenia wniosku o zastosowanie środka tymczasowego
         lub że jest identyczne albo porównywalne z pismem załączonym do skargi głównej. Tym samym uwagi Microsoft odnośnie do pism
         interwencyjnych mogły być z takich samych względów ważnie oparte na załączniku U.2.
      
      C –  W przedmiocie braku dowodów
      94     Komisja podkreśla, że załącznik T.5 oraz załącznik T.8 są oparte na informacjach, do których nie miała ona dostępu [w przypadku
         załącznika T.5 ustęp 4 odsyła do informacji Microsoft bez jakiegokolwiek sprecyzowania; w przypadku załącznika T.8 nie zostały
         załączone raporty, o których mowa w ust. 6 (Merrill Lynch i Forrester dotyczące danych rynku serwerów), w przypisie nr 35
         (badania przeprowadzone przez Microsoft), w przypisach nr 42 i nr 43 („Dochodzenie Digital Media Tracker”), w przypisie nr
         48 („Analiza odtwarzaczy multimedialnych zainstalowanych w mikrokomputerach”), w przypisie nr 50 („Zawiadomienie NERA”)].
      
      95     W tym względzie wystarczy zaznaczyć, że to do prezesa należy w danym przypadku ocena, czy twierdzenia oparte na ww. raportach
         i zawiadomieniach są pozbawione wartości dowodowej.
      
      D –  W przedmiocie niedochowania pozostałych wymogów formalnych
      96     Komisja i CCIA, przed jego rezygnacją z interwencji, podniosły, że Microsoft w swoim wniosku o zastosowanie środka tymczasowego
         odsyła do załącznika R.6 (Carboni, „Opinia dotycząca prawa znaków towarowych”) bez wyjaśnienia znaczenia przedmiotowego dokumentu,
         w związku z czym nie powinien on być brany pod uwagę.
      
      97     Ogólne odesłanie do innych pism, jak zostało to już wskazane powyżej w pkt 88, nawet załączonych do wniosku o zastosowanie
         środka tymczasowego, nie powinno tuszować braku zasadniczych elementów w tym piśmie. W niniejszej sprawie załącznik R.6, do
         którego odsyła wniosek o zastosowanie środka tymczasowego, ma na celu poparcie argumentu dotyczącego ryzyka naruszenia znaku
         towarowego Microsoft, brzmiącego w następujący sposób: „natychmiastowe wykonanie art. 6 lit. a) Decyzji wywołałoby również
         znaczącą szkodę handlowym znakom towarowym Microsoft oraz Windows, ponieważ Microsoft byłaby zmuszona do sprzedaży pogorszonego
         produktu niezgodnego z jego pierwotną koncepcją”. W zakresie, w jakim wynika z tego zdania wystarczająco jasno, że załącznik
         R.6 ma na celu zilustrowanie określonego ryzyka, prezes stwierdza, że nie należy pomijać tego załącznika w postępowaniu.
      
      V –  Co do istoty sprawy
      A –  W kwestii informacji dotyczących interoperacyjności
      1.     Argumenty stron
      a)     Argumenty Microsoft i interwenientów popierających jego żądania
       W kwestii fumus boni iuris
      98     Microsoft twierdzi, że poważny spór dzieli ją z Komisją w związku z kwestią obowiązkowego przyznania licencji dotyczących
         jej protokołów komunikacyjnych tak, że warunek polegający na wstępnym wykazaniu bezprawnego charakteru art. 5 lit. a)-c) Decyzji
         został spełniony.
      
      99     Microsoft utrzymuje, że w niniejszej sprawie nie zostały spełnione cztery kryteria pozwalające na zmuszenie przedsiębiorstwa
         do przyznania licencji, jakie zostały szczegółowo określone przez Trybunał w wyrokach: z dnia 5 października 1988 r. w sprawie
         238/87 Volvo, Rec. str. 6211; z dnia 6 kwietnia 1995 r. w sprawach C‑241/91 P oraz C‑242/91 P RTE oraz ITP przeciwko Komisji,
         Rec. str. I‑743, (zwanym dalej „wyrokiem Magill”); z dnia 26 listopada 1998 r. w sprawie C‑7/97 Bronner, Rec. str. I‑7791
         oraz z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie C‑418/01 IMS Health (Rec. str. I‑5039, pkt 49).
      
      100   Po pierwsze, składniki własności intelektualnej Microsoft, do których udostępnienia została ona zobowiązana mocą Decyzji,
         nie są, jej zdaniem, niezbędne dla działalności dostawców systemów operacyjnych dla serwerów grupy roboczej.
      
      101   Przede wszystkim Microsoft powołuje istnienie pięciu metod pozwalających na zapewnienie interoperacyjności między systemami
         operacyjnymi dostarczanymi przez różnych dostawców, tj. primo, stosowanie standardowych protokołów komunikacyjnych, takich
         jak TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) oraz HTTP (HyperText Transfer Protocol); secundo, dodanie kodu
         programu do systemu operacyjnego Windows dla stacji roboczych lub dla serwerów w celu umożliwienia mu komunikacji z systemem
         operacyjnym dla serwerów konkurencyjnych do Microsoft przy użyciu protokołów komunikacyjnych właściwych temu systemowi operacyjnemu
         dla serwerów; tertio, dodanie kodu programu do systemu operacyjnego dla serwerów konkurencyjnego do Microsoft w celu umożliwienia
         mu komunikacji z systemem operacyjnym Windows dla stacji roboczych lub dla serwerów przy użyciu protokołów komunikacyjnych
         właściwych systemowi operacyjnemu Windows; quarto, dodanie zespołu kodów programów dla wszystkich systemów operacyjnych dla
         stacji roboczych oraz dla serwerów sieci pozwalających na zapewnienie interoperacyjności w drodze komunikacji między tymi
         zespołami kodów programów oraz, quinto, używanie systemu operacyjnego Windows dla serwerów jako „przejścia” między systemem
         operacyjnym Windows dla stacji roboczych a konkurencyjnym systemem operacyjnym dla serwerów.
      
      102   Następnie Microsoft powołuje brak skarg klientów odnośnie do istniejącego stopnia interoperacyjności.
      103   Wreszcie Microsoft powołuje stałą obecność licznych konkurentów wykonujących taką działalność.
      104   Po drugie, odmowa udostępnienia przez Microsoft składników jej własności intelektualnej na rzecz jej konkurentów nie uniemożliwia,
         jej zdaniem, pojawienia się nowych produktów, w stosunku do których popyt konsumentów pozostawałby niezaspokojony. Nie został
         przedstawiony żaden dowód na brak zaspokojenia takiego popytu. Nie zostało tez wykazane, że składniki własności intelektualnej
         Microsoft zostaną wykorzystane przez jej konkurentów do tworzenia nowych produktów, a nie tylko w celu powielenia funkcji
         istniejących produktów Microsoft.
      
      105   Po trzecie, fakt, że Microsoft zachowała swoją technologię do własnego użytku, nie prowadzi, jej zdaniem, do wyeliminowania
         konkurencji na rynku pochodnym, skoro, jak świadczy o tym stały wzrost zakresu stosowania systemu Linux, dystrybutorzy systemów
         operacyjnych dla serwerów grupy roboczej żywo ze sobą konkurują. Sześć lat po zarzucanej Microsoft odmowie rynek pozostaje
         zatem konkurencyjny.
      
      106   Po czwarte, odmowa udzielenia licencji dotyczących jej technologii dystrybutorom konkurencyjnych systemów operacyjnych dla
         serwerów była obiektywnie uzasadniona. W odróżnieniu bowiem od informacji chronionych przez prawo krajowe będących przedmiotem
         ww. w pkt 99 spraw Magill oraz IMS Health, których ujawnienia odmówiły spółki zaangażowane w te sprawy, w niniejszej sprawie
         chronione informacje dotyczą niejawnej oraz cennej technologii. W niniejszym przypadku Komisja, w celu wyciągnięcia wniosku,
         że odmowa przekazania informacji chronionych przez prawo własności intelektualnej nie była obiektywnie uzasadniona i w konsekwencji
         stanowiła naruszenie art. 82 WE, zastosowała nieprecyzyjne kryterium oceny, które wyraźnie odbiega od uznanych przez wcześniejsze
         orzecznictwo. Komisja stwierdziła więc, że odmowa stanowi naruszenie art. 82 WE, jeżeli, przy uwzględnieniu całokształtu okoliczności,
         pozytywny wpływ na innowacyjność w całym sektorze kompensuje negatywny wpływ na zachętę przedsiębiorstw do innowacji (motyw
         783). Poza niejasnym charakterem tego nowego kryterium nie zostało wykazane, w oparciu o dowody lub analizy, że przekazanie
         konkurentom technologii, której właścicielem jest Microsoft, będzie stanowiło bodziec do innowacyjności w tym sektorze. Microsoft
         twierdzi przeciwnie, że obowiązkowa licencja będzie miała za skutek osłabienie konkurencji między dystrybutorami systemów
         operacyjnych dla serwerów.
      
      107   Ponadto Microsoft podnosi, że Sun Microsystems nie zwróciła się do niej o udostępnienie technologii, której ujawnienie nakazała
         jej Komisja. Microsoft utrzymuje, że ponieważ spółka ta nie zwróciła się o udzielenie licencji w celu tworzenia oprogramowania
         w EOG, nie miała obowiązku uznać, że wniosek Sun Microsystems może ją prowadzić do zachowania objętego zakresem zastosowania
         art. 82 WE.
      
      108   Wreszcie, zobowiązując Microsoft do przyznania licencji dotyczących informacji niejawnych, Komisja nie wzięła właściwie pod
         uwagę obowiązków nałożonych na Wspólnoty na mocy TRIPs (zob. powyżej pkt 84).
      
      109   Microsoft w uwagach z dnia 19 sierpnia 2004 r. uznaje, że Komisja nie była uprawniona do twierdzenia, iż Decyzja nie nakłada
         na nią obowiązku nowego zachowania, lecz ma spowodować zobligowanie do ponownego podjęcia pierwotnie prowadzonej polityki
         handlowej. Microsoft podnosi bowiem, po pierwsze, że Komisja nie sugeruje, iż informacje, o których mowa w art. 5 Decyzji
         były ujawniane w przeszłości. Twierdzi ona następnie, że jeśli Komisja miała na myśli informacje dotyczące technologii sieci
         przekazane AT&T w 1994 r. na podstawie licencji w celu umożliwienia jej stworzenia produktu o nazwie „Advanced Server for
         UNIX” („AS/U”), to należy podkreślić, że przekazywanie informacji nie zostało przerwane. W istocie produkt o nazwie „PC Net
         Link” wyprodukowany przez Sun Microsystems, której AT&T przyznała licencję dotyczącą AS/U, jest do chwili obecnej dostępny
         na rynku. Sun Microsystems zapewniała o tym zawsze w reklamie, twierdząc, że świadczy „usługi sieci pochodzenia Windows NT”
         – w tym usługi plików i drukowania oraz usługi zarządzania użytkownikami i grupami użytkowników – w systemach operacyjnych
         dla serwerów Solaris. Sun Microsystems twierdzi również, że PC Net Link funkcjonuje prawidłowo z ostatnimi wersjami systemów
         operacyjnych Windows dla stacji roboczych produkcji Microsoft, w tym Windows 2000 Professional oraz Windows XP.
      
      110   Ponadto Microsoft nie powinna być związana w przyszłości przyznawaniem licencji dotyczących wszystkich jej protokołów komunikacyjnych
         z tego powodu, że w 1994 r. postanowiła przyznać AT&T licencję dotyczącą technologii sieci. Zresztą na podstawie umownej uzgodniono,
         że stosunki handlowe między Microsoft i AT&T nie zostaną rozszerzone na nowe technologie.
      
      111   Wreszcie Microsoft podkreśla, że konkurencyjni sprzedawcy systemów operacyjnych dla serwerów nie są zależni od informacji
         odnośnie do interoperacyjności, której przekazywania Microsoft miała zaprzestać. Novell nigdy nie korzystała z AS/U oraz nie
         okazała najmniejszego zainteresowania skorzystaniem z niego. NetWare autorstwa Novell dostarcza usługi plików i drukowania
         oraz usługi zarządzania użytkownikami i grupami na rzecz systemów operacyjnych Windows przy zastosowaniu własnych protokołów
         komunikacyjnych. Sprzedawcy systemu Linux również nie stosują AS/U. Ich systemy operacyjne dla serwerów dostarczają usługi
         plików i drukowania oraz usługi zarządzania użytkownikami i grupami na rzecz systemów operacyjnych Windows przy zastosowaniu
         programu Samba na bazie bezpłatnego kodu źródłowego, który powstał dzięki analizie odwróconej protokołów komunikacyjnych Microsoft.
      
       W przedmiocie okoliczności niecierpiących zwłoki
      112   Microsoft twierdzi, że natychmiastowe wykonanie art. 5 lit. a)‑c) Decyzji będzie przyczyną trzech rodzajów poważnych i nieodwracalnych
         szkód.
      
      –       Naruszenie praw własności intelektualnej
      113   Decyzja ma na celu zobowiązanie Microsoft do przyznania licencji dotyczących cennych informacji chronionych przez prawo własności
         intelektualnej. Naruszenie w ten sposób praw własności intelektualnej stanowi poważną i nieodwracalną szkodę.
      
      Informacje cenne
      114   Microsoft wyjaśnia, że protokoły komunikacyjne stanowią technologię, której jest ona właścicielem, wykorzystywaną przez systemy
         operacyjne Windows dla stacji roboczych oraz serwerów w celu wymiany z innymi kopiami tych systemów operacyjnych informacji
         i której wartość handlowa jest znacząca [analiza S. Madnicka i B. Meyera, „Szkody spowodowane przez nałożony na Microsoft
         obowiązek ujawnienia wszystkich protokołów komunikacyjnych wykorzystywanych w celu dostarczania usług grupy roboczej”, znajdująca
         się w załączniku R.2 (zwana dalej „analizą Madnicka i Meyera”)]. Jej protokoły komunikacyjne są owocem wielu lat badań oraz
         bardzo kosztownego programu rozwojowego. Wysiłki podjęte w celu stworzenia protokołów komunikacyjnych, które dostarczają użytecznych
         funkcji oraz zwiększają szybkość, niezawodność i bezpieczeństwo oraz skuteczność komunikacji między systemami operacyjnymi
         Windows, były znaczące.
      
      115   Jeśli chodzi o specyfikacje protokołów komunikacyjnych, które są szczegółowym opisem koncepcji i sposobu działania protokołów
         komunikacyjnych, pozwalają one konkurentowi będącemu w ich posiadaniu na wykorzystanie protokołów komunikacyjnych Microsoft
         w jego systemie operacyjnym dla serwerów.
      
      116   W swoich uwagach z dnia 19 sierpnia 2004 r. Microsoft podkreśla, że obowiązkowe przyznanie licencji dotyczących specyfikacji
         protokołów komunikacyjnych pozwalających kilku systemom operacyjnym Windows dla serwerów na wspólne funkcjonowanie w celu
         zapewnienia usług grupy roboczej miałoby skutek w postaci ujawnienia istotnego zakresu informacji odnośnie do wewnętrznej
         koncepcji systemów Windows. Przyznanie licencji dotyczących specyfikacji protokołów komunikacyjnych umożliwiających komunikację
         między różnymi systemami operacyjnymi Windows dla serwerów, jak wynika z analizy Madnicka i Meyera, ujawniałoby złożone informacje
         odnośnie do funkcjonowania katalogu, zwanego Active Directory, w ramach tych systemów operacyjnych.
      
      Informacje chronione przez prawo własności intelektualnej
      117   Protokoły komunikacyjne Microsoft oraz opisujące je specyfikacje są chronione przez prawo własności intelektualnej. Microsoft
         zaznacza, w odpowiedzi na argument przytoczony przez Komisję w jej uwagach z dnia 21 lipca 2004 r., że, po pierwsze, należy
         dokonać rozróżnienia między koncepcją protokołów komunikacyjnych, specyfikacjami protokołów komunikacyjnych i wykonaniem tych
         protokołów oraz, po drugie, ochrona związana z własnością intelektualną nie jest ograniczona do jednej z tych trzech kategorii.
      
      Ochrona w ramach prawa autorskiego
      118   Protokoły komunikacyjne podlegają ochronie w ramach prawa autorskiego na podstawie Konwencji berneńskiej o ochronie dzieł
         literackich i artystycznych z dnia 9 września 1886 r., zmienionej ostatnio dnia 28 września 1979 r., oraz dyrektywy Rady 91/250/EWG
         z dnia 14 maja 1991 r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych (Dz.U. L 122, str. 42), zwłaszcza jej preambuły oraz
         art. 1 ust. 1. Jeśli chodzi o specyfikacje tych protokołów, to stanowią one przygotowawcze materiały koncepcyjne również chronione
         w ramach prawa autorskiego (opinia M. Prescotta, załącznik T.3, wymieniona powyżej w pkt 90).
      
      119   W związku z tym Microsoft, jak każdy uprawniony z tytułu prawa autorskiego, posiada wyłączne prawo udzielania zezwolenia na
         publikację swoich dzieł podlegających ochronie lub ich publiczne udostępnianie w jakikolwiek inny sposób. Ustawodawstwo różnych
         Państw Członkowskich w dziedzinie prawa autorskiego wyraźnie upoważnia właścicieli dzieł chronionych do określenia, czy dzieła
         te zostaną opublikowane lub udostępnione w jakikolwiek sposób. Decyzja pozbawia Microsoft prawa do decydowania, w jakiej formie,
         komu, kiedy i pod jakimi warunkami ma zamiar udostępnić, w danym przypadku, specyfikacje swoich protokołów komunikacyjnych.
         Komisja nie może zatem stwierdzić, że specyfikacje protokołów komunikacyjnych Microsoft podlegają ochronie w ramach prawa
         autorskiego od momentu ich sformułowania, oraz podnosić jednocześnie, że nałożony na Microsoft mocą Decyzji obowiązek udzielenia
         licencji dotyczących tych specyfikacji nie narusza samej istoty tego prawa.
      
      120   Uprawnionemu z tytułu prawa autorskiego przysługuje również wyłączne prawo udzielania zezwolenia na tworzenie dzieł pochodnych,
         jak to wynika zarówno z art. 12 konwencji berneńskiej oraz z art. 4 dyrektywy 91/250. To wyłączne prawo udzielania zezwolenia
         na tworzenie dzieł pochodnych zostało naruszone, ponieważ zastosowanie tych protokołów komunikacyjnych przez konkurentów Microsoft
         stanowi prawie pewne dostosowanie lub translację tych specyfikacji, co wkracza w zakres zastosowania prawa autorskiego i zatem
         nie może być uznane za dzieło stworzone niezależnie. Ponadto, nawet przy założeniu, że licencjobiorcy będą w stanie zastosować
         niektóre aplikacje bez naruszania prawa autorskiego Microsoft, Decyzja nie stawia wymogów pod adresem licencjobiorców do działania
         w taki sposób, jaki wynika z nakazanego Microsoft zakresu „udzielenia zgody na wykorzystanie” specyfikacji protokołów komunikacyjnych
         bez określenia granic, w jakich licencjobiorcy będą realizować swoje projekty. Nie istnieje zatem podstawa do twierdzenia,
         że licencjobiorcy ograniczą się do stworzenia zgodnych z prawem aplikacji, nawet jeżeli będzie to możliwe.
      
      121   Microsoft podnosi wreszcie, że w ramach ugody amerykańskiej wszystkie strony zgodziły się co do tego, że specyfikacje protokołów
         komunikacyjnych stacja robocza–serwer podlegają ochronie w ramach prawa autorskiego.
      
      Ochrona w ramach patentu
      122   We wniosku o zastosowanie środka tymczasowego Microsoft wskazuje, że niektóre protokoły komunikacyjne, w stosunku do których
         Komisja nałożyła na nią obowiązek podania do wiadomości, są objęte patentem lub wnioskiem o udzielenie patentu, oraz że ma
         ona zamiar złożyć przed czerwcem 2005 r. znaczną liczbę wniosków o udzielenie patentów dotyczących różnych aspektów systemu
         operacyjnego Windows dla stacji roboczych i dla serwerów obejmujących protokoły komunikacyjne wymienione w Decyzji. Brak ograniczenia
         skutków Decyzji w czasie uzasadnia, zdaniem Microsoft, włączenie przyszłych patentów w zakres obowiązku udzielenia licencji
         nałożonego mocą Decyzji.
      
      123   W uwagach z dnia 19 sierpnia 2004 r. Microsoft wymienia trzy istniejące patenty europejskie oraz dwa zawisłe wnioski o udzielenie
         patentu obejmujące protokoły komunikacyjne podlegające licencjom obowiązkowym. Według opinii M. Knauera, załącznik T.5, wymieniony
         powyżej w pkt 91, kilka protokołów komunikacyjnych wykorzystywanych przez systemy operacyjne Windows dla serwerów w celu dostarczenia
         usług plików i drukowania oraz usług zarządzania użytkownikami i grupami objętych jest patentami, tj., primo, protokół DFS
         (Distributed File System) objęty patentem EP 0 661 652 B1; secundo, protokół SMB objęty patentem EP 0 438 571 B1, oraz, tertio,
         protokół Distributed Component Object Model Remote objęty patentem EP 0 669 020 B1. Jeśli chodzi o wnioski o udzielenie patentu,
         dotyczą one protokołów Constraint Delegation oraz Active Directory Sites.
      
      124   W tym kontekście Microsoft podnosi, że Komisja nie wyklucza opatentowanej technologii spod działania środka naprawczego oraz
         nakłada obowiązek udzielenia licencji na wszystkie jej prawa własności intelektualnej dotyczące protokołów komunikacyjnych,
         w tym wszystkie patenty. W ten sposób konkurenci nie mają powodu podejmować prób stworzenia aplikacji, które nie używałyby
         opatentowanych metod.
      
      Ochrona w ramach tajemnicy handlowej
      125   Zdaniem Microsoft, protokoły komunikacyjne stanowią tajemnicę handlową, która nie została ujawniona osobom trzecim, chyba
         że zobowiązały się umownie do zachowania tajemnicy.
      
      126   W odpowiedzi na uwagi Komisji z dnia 21 lipca 2004 r., zgodnie z którymi, z jednej strony, w prawie konkurencji zgodność z prawem
         odmowy ujawnienia „tajemnicy”, której istnienie zależy po prostu od jednostronnej decyzji handlowej, powinna zależeć od interesów
         będących w grze, oraz, z drugiej strony, szkoda wyrządzona Microsoft poprzez nałożenie obowiązku ujawnienia jej tajemnic handlowych
         jest mniej poważna niż szkoda spowodowana nałożonym na Microsoft obowiązkiem zezwalania na reprodukcję jej utworów chronionych
         prawem autorskim lub naruszania jej patentów, Microsoft odpowiada, że aktualnie jest w stanie przekazać swoje kody komunikacyjne
         osobom trzecim za opłatą, że może wystąpić na drogę sądową przeciwko tym, którzy korzystają nielegalnie z jej kodów (opinie
         M. Prescotta oraz M. Galloux, odpowiednio załączniki T.3 oraz T.6, wymienione powyżej w pkt 90), oraz że w konsekwencji obowiązkowe
         przyznanie licencji naruszy wartość przedmiotowych aktywów. Ponadto nie można z wyroku z dnia 6 października 1994 r. w sprawie
         T‑83/91 Tetra Pak przeciwko Komisji, Rec. str. II‑755, pkt 84 i 139 wyciągać wniosku, że Sąd przyznał, iż informacje handlowe
         w formie specyfikacji nie podlegają ochronie w analogiczny sposób jak inne prawa własności, ponieważ Sąd nie rozpatrywał kwestii,
         czy specyfikacje opakowań kartonowych stanowią tajemnicę handlową podlegającą ochronie.
      
      W przedmiocie niezbędnego charakteru informacji
      127   W uwagach z dnia 21 lipca 2004 r. Komisja oświadcza, że specyfikacje protokołów komunikacyjnych Microsoft stanowią „informacje
         konieczne dla osiągnięcia interoperacyjności” w rozumieniu dyrektywy 91/250 oraz że obowiązkowe udzielenie licencji nałożone
         w Decyzji nie daje w konsekwencji konkurentom Microsoft nic innego niż to, co mogliby otrzymać dzięki dekompilacji systemów
         operacyjnych Windows dla serwerów zgodnie z wyłączeniem przewidzianym w art. 6 dyrektywy.
      
      128   Microsoft jednak uważa, że twierdzenie to jest niesłuszne z kilku względów.
      129   Po pierwsze, art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/250 stanowi jedynie wyjątek ograniczony do praw wyłącznych właściciela programu informatycznego
         podlegającego ochronie, wymienionych w art. 4 dyrektywy. W pewnych określonych okolicznościach „uprawniony użytkownik” byłby
         upoważniony do „odkrycia” interfejsów chronionego programu informatycznego poprzez „dekompilację” czytelnego dla maszyny kodu,
         który przedstawia swoje interfejsy. Taka „dekompilacja” jest dozwolona tylko wtedy, gdy interfejsy są niezbędne do zapewnienia
         funkcjonowania programu informatycznego zbudowanego w sposób niezależny i nie zostały udostępnione przez właściciela programu.
         W niniejszej sprawie, poza tym, że Microsoft oświadcza, iż ujawniła już interfejsy, które były potrzebne dla programów informatycznych
         innych producentów w celu odwołania się do funkcji systemów operacyjnych Windows dla serwerów, specyfikacje protokołów komunikacyjnych
         Microsoft nie były niezbędne dla zapewnienia funkcjonowania systemu operacyjnego dla serwerów grupy roboczej stworzonych w sposób
         niezależny. Wręcz przeciwnie, Decyzja nałożyła na Microsoft obowiązek zezwolenia konkurentom na stworzenie produktów oferujących
         takie same usługi plików i drukowania oraz takie same usługi zarządzania użytkownikami i grupami, jak usługi systemów operacyjnych
         Windows dla serwerów, tworząc tym samym ich własne zastosowanie protokołów komunikacyjnych Microsoft. W ten sposób Microsoft
         byłaby zobowiązana dostarczyć swoim konkurentom istotnych informacji handlowych w okolicznościach, które nie uzasadniają żadnego
         prawa do dekompilacji na podstawie art. 6 ust. 2 powoływanej dyrektywy.
      
      130   Po drugie, art. 6 dyrektywy 91/250 upoważnia do otrzymania informacji przez dekompilację, lecz nakłada w ust. 2 trzy ścisłe
         ograniczenia co do wykorzystania tych informacji, w tym zakaz wykorzystywania tych informacji w celu stworzenia programu stanowiącego
         reprodukcję programu będącego przedmiotem dekompilacji. Decyzja nie nakłada żadnych ograniczeń w tym względzie; wręcz przeciwnie
         zezwala ona licencjobiorcom na stworzenie aplikacji stanowiących naruszenie prawa autorskiego Microsoft dotyczącego specyfikacji
         jej protokołów komunikacyjnych.
      
      131   Po trzecie, specyfikacje mają wyższą wartość w porównaniu z informacją, którą konkurenci Microsoft mogliby uzyskać poprzez
         zgodną z prawem dekompilację.
      
      W przedmiocie poważnej i nieodwracalnej szkody
      132   Microsoft wyjaśnia następnie, że ujawnienie informacji chronionych z tytułu prawa własności intelektualnej powodowałoby poważną
         i nieodwracalną szkodę.
      
      133   Artykuł 5 lit. a) Decyzji, pozwalając konkurentom Microsoft na wykorzystanie protokołów komunikacyjnych w celu zaoferowania
         systemów operacyjnych dla serwerów zdolnych do zastąpienia systemów rozprowadzanych przez Microsoft, pozbawia tę ostatnią
         korzyści wynikającej z przewagi konkurencyjnej, którą uzyskała dzięki wysiłkom związanym z badaniami i rozwojem. Prawa własności
         intelektualnej implikują prawo wyboru użytkownika chronionej własności oraz sposób korzystania z niej. Jak orzeczono, obowiązek
         udzielenia licencji godzi w „istotę” własności intelektualnej, którą jest „przyznanie twórcy dzieła o charakterze wynalazczym
         i oryginalnym wyłącznego prawa do korzystania ze swoich dzieł” (postanowienie Prezesa Sądu z dnia 26 października 2001 r.
         w sprawie T‑184/01 R IMS Health przeciwko Komisji, Rec. str. II‑3193, pkt 125). Z tego względu Sąd orzekł, że wymaganie od
         przedsiębiorstwa udzielenia licencji dotyczących jego własności intelektualnej, choćby w sposób „czysto tymczasowy”, stwarza
         ryzyko wyrządzenia mu „poważnej i niepowetowanej szkody”, nawet jeśliby przedmiotowe informacje były już własnością publiczną
         (to samo postanowienie, pkt 127).
      
      134   Nieodwracalny charakter przekazania składników własności intelektualnej jest szczególnie widoczny w przypadku tajemnicy handlowej.
         W niniejszej sprawie składniki te dotyczą opracowanej przez Microsoft koncepcji sposobu wypełnienia niektórych zadań, które
         systemy operacyjne dla serwerów powinny wykonać same albo we współpracy z systemami operacyjnymi dla stacji roboczych lub
         dla serwerów. Ujawnienie tych koncepcji nie mogłaby już nigdy zostać usunięte z pamięci osób z nich korzystających.
      
      135   Obowiązek udzielenia licencji dotyczących informacji chronionych przez prawo autorskie ma również nieodwracalne skutki antykonkurencyjne.
         W konsekwencji analiza specyfikacji protokołów komunikacyjnych chronionych przez prawo autorskie pozwoli konkurentom Microsoft
         na nabycie pogłębionej wiedzy na temat wewnętrznych sposobów funkcjonowania systemów operacyjnych oraz na uczynienie z tego
         użytku dla ich produktów. Późniejsza weryfikacja braku wykorzystania tej wiedzy przez konkurentów Microsoft będzie niemożliwa.
      
      136   Obowiązkowe przyznanie licencji dotyczących patentów spowoduje ponadto niepowetowaną szkodę. Stwierdzenie nieważności Decyzji
         pozwoli wprawdzie Microsoft na podjęcie kroków w celu niedopuszczenia do wykorzystywania opatentowanej technologii przez osoby
         trzecie, lecz próba weryfikacji, czy technologia Microsoft jest nadal wykorzystywana, czy nie, okaże się szczególnie złożona
         i nieskuteczna, a powstałe w międzyczasie produkty zawierające wynalazki Microsoft pozostaną prawdopodobnie w kanałach dystrybucyjnych
         i w rękach klientów.
      
      137   Choć Decyzja pozwala Microsoft na udzielenie licencji dotyczących jej własności intelektualnej w sposób „właściwy i pozbawiony
         charakteru dyskryminującego”, co prawdopodobnie oznacza obowiązek uiszczenia opłaty, szkoda powstała w sferze praw własności
         intelektualnej Microsoft nie zostanie naprawiona przez uiszczenie takiej opłaty (zob. podobnie ww. w pkt 1333 postanowienie
         w sprawie IMS Health przeciwko Komisji, pkt 125).
      
      Ograniczenie swobody prowadzenia przez Microsoft działalności gospodarczej
      138   Microsoft, powołując się na postanowienia Prezesa Sądu z dnia 3 czerwca 1996 r. w sprawie T‑41/96 R Bayer przeciwko Komisji,
         Rec. str. II-381, pkt 54 oraz w ww. w pkt 133 sprawie IMS Health przeciwko Komisji, pkt 130 podnosi, że, jak w sprawach stanowiących
         podstawę powołanych postanowień jej prawo do swobodnego kształtowania zasadniczych elementów jej polityki handlowej będzie
         naruszone ze względu na wykonanie Decyzji.
      
      W przedmiocie swobody przekazywania informacji
      139   Microsoft nie prowadziła, jak twierdzi, polityki handlowej polegającej na udzieleniu powszechnej licencji dotyczącej jej protokołów
         komunikacyjnych. Podnosi ona, że udzielenie licencji dotyczących jej protokołów komunikacyjnych stacja robocza–serwer zostało
         uzgodnione w ramach ugody amerykańskiej, lecz że ugoda ta nie dotyczy dostarczenia licencji odnośnie do protokołów komunikacyjnych
         serwer–serwer. Nakładając na Microsoft obowiązek dostarczenia specyfikacji protokołów komunikacyjnych serwer–serwer, z których
         większość nie została zapisana, Decyzja uczyniła z Microsoft dostawcę technologii dla jej konkurentów w sektorze systemów
         operacyjnych dla serwerów.
      
      140   Microsoft przedstawia następnie różnice istniejące między ugodą amerykańską i umową z Sun Microsystems, z jednej strony, a Decyzją,
         z drugiej strony.
      
      141   Jeśli chodzi o ugodę amerykańską, przewiduje ono udzielenie licencji dotyczących protokołów komunikacyjnych stacja robocza–serwer
         wyłącznie w celu zapewnienia interoperacyjności z systemami operacyjnymi Windows dla stacji roboczych, w odróżnieniu od Decyzji,
         która nakłada obowiązek udzielenia licencji na te same protokoły w celu ich wykorzystania w systemach operacyjnych dla serwerów
         grupy roboczej, które dostarczają usługi plików i drukowania oraz usługi zarządzania użytkowników i grup w każdym systemie
         operacyjnym Windows dla stacji roboczych lub dla serwerów.
      
      142   Jeśli chodzi o porozumienie zawarte w kwietniu 2004 r. z Sun Microsystems – jedynym podmiotem, który złożył zawiadomienie
         przed Komisją – to zawiera ono w szczególności serię umów wzajemnych, mocą których strony uzgodniły współpracę mającą na celu
         rozwijanie produktów oraz udzielenia wzajemnych licencji, w tym licencji dotyczących tych rodzajów przedmiotowych protokołów
         komunikacyjnych, o których mowa w Decyzji. Microsoft podkreśla zaś, że wzajemne licencje zapewnią jej świadczenie wzajemne
         polegające na dostępie do składników własności intelektualnej Sun Microsystems oraz skłaniają tę ostatnią do poszanowania
         praw własności intelektualnej Microsoft dotyczących jej technologii udostępnionej na podstawie licencji. Wzajemny charakter
         tych umów daje Microsoft rekompensatę, której brak w obowiązkowym udzieleniu licencji nałożonym w Decyzji.
      
      W przedmiocie swobody rozwoju jej produktów
      143   Microsoft utrzymuje, że wykonanie Decyzji pozbawi ją możliwości rozwoju jej produktów. Obowiązek udzielenia licencji odnośnie
         do protokołów komunikacyjnych naruszy bowiem ostatecznie jej swobodę decydowania o sposobie rozwoju jej produktów. Ulepszanie
         jej protokołów w przyszłości i, w końcu, zdolność innowacyjna Microsoft zostanie ograniczona, na co również wskazuje analiza
         Madnicka i Meyera. Microsoft wskazuje w konsekwencji, że od momentu, od którego produkty podmiotów trzecich zaczną być raczej
         zależne od cech struktury systemu operacyjnego Windows dla serwerów, niż odpowiadać swojej funkcji dzięki opublikowanym interfejsom,
         jej zdolność do modyfikacji charakterystyki koncepcji w trosce o ulepszenie produktu będzie zmniejszona. Twierdzenia odwrotne
         zawarte w uwagach Komisji z dnia 21 lipca 2004 r. świadczą o nieznajomości rzeczywistości handlowej. Wyzwaniem koncepcyjnym
         dla Microsoft było, w ramach stopniowego lansowania nowych systemów operacyjnych Windows dla serwerów, utrzymanie kompatybilności
         pionowej z tysiącami opublikowanych interfejsów, używanych przez programy informatyczne podmiotów trzecich. Dodanie nowych
         funkcji oraz ulepszenie funkcjonowania, bezpieczeństwo oraz niezawodność istniejących funkcji okaże się znacznie trudniejsze,
         jeśli programy informatyczne podmiotów trzecich odwoływać się będą do funkcji Windows za sprawą niejawnych protokołów (analiza
         Madnicka i Meyera, załączniki R.2 i T.7).
      
      W przedmiocie konieczności „uodpornienia” protokołów
      144   Protokoły prywatne nie zostały stworzone w celu wykorzystania w nieznanych programach tworzonych przez podmioty trzecie. W konsekwencji
         upowszechnienie dużej liczby prywatnych protokołów komunikacyjnych mogłoby być przyczyną ewentualnych dysfunkcji, uszkodzeń
         oraz ryzyka z punktu widzenia bezpieczeństwa. Microsoft musi zatem poświęcić część swoich zasobów na „uodpornienie” protokołów
         na wypadek ich używania w sposób nierozważny lub ze złą wolą, co wymaga często dodania kodów ochronnych lub przeprowadzenia
         dodatkowych poważnych testów przed upowszechnieniem produktów z zastosowaniem protokołów komunikacyjnych. W tym względzie
         Decyzja narusza w sposób nieodwracalny prawo Microsoft do swobodnego rozwijania jej produktów w sposób, jaki uzna ona za odpowiedni.
      
      145   Microsoft, w uwagach z dnia 19 sierpnia 2004 r., dodaje, że dostarczenie jej konkurentom specyfikacji protokołów komunikacyjnych,
         które nie miały nigdy innego przeznaczenia niż zapewnienie komunikacji między systemami operacyjnymi Windows dla serwerów,
         naraziłoby klientów na niedogodności techniczne. W tym względzie odnosi się ona do analizy Madnicka i Meyera, załączniki R.2
         i T.7. Takie protokoły są oparte na sporej liczbie założeń odnośnie do wewnętrznego funkcjonowania systemów operacyjnych dla
         serwerów dostarczających wspólnie usługi grupowe. W konsekwencji nie posiadają one mechanizmów ochronnych, w które zostałyby
         wyposażone, gdyby zostały opracowane w celu komunikacji z programami podmiotów trzecich. Choć Microsoft jest w stanie „uodpornić”
         w przyszłości sposoby wdrażania swoich protokołów komunikacyjnych, to i tak istnieją miliony systemów operacyjnych Windows
         dla serwerów zainstalowane w sieciach klientów korzystających z protokołów w ich obecnej postaci. Nie jest możliwa późniejsza
         modyfikacja tych produktów w celu ich ochrony przed niewłaściwym użytkowaniem protokołów komunikacyjnych, zważywszy, że wprowadzenie
         koniecznych mechanizmów ochrony wymaga istotnych zmian produktów będących już w obrocie. Microsoft wskazuje, że choć Komisja
         odnosi się z ironią do tego, co zakwalifikowała jako „bezpieczeństwo przez niejasność” (załącznik S.2), klienci nie byliby
         zadowoleni, gdyby dowiedzieli się, iż zarządzone przez Komisję w Decyzji ujawnienie spowodowało podatność obecnych systemów
         operacyjnych Windows dla serwerów na zakłócenia w funkcjonowaniu (analiza Madnicka i Meyera, załącznik T.7). Protokoły mają
         charakter złożony, a ryzyko wystąpienia błędu w trakcie ich wdrażania w inny system operacyjny dla serwerów grupy roboczej
         jest wysokie. Taki błąd mógłby spowodować poważne straty i uszkodzenie danych, co prowadziłoby do równoległej szkody wyrządzonej
         Microsoft oraz jej klientom. Klienci są oczywiście bardzo wrażliwi na utratę lub uszkodzenie danych, w związku z czym Microsoft
         poniosłaby szkody, w szczególności jeśli chodzi o jej dobre imię, gdyby istniejąca baza systemów operacyjnych Windows dla
         serwerów została naruszona przez niewłaściwe wykorzystanie protokołów komunikacyjnych Microsoft. Komisja sugeruje, że „jakakolwiek
         szkoda byłaby odwracalna […] wraz ze stwierdzeniem nieważności Decyzji”. Tymczasem stwierdzenie nieważności nie mogłoby zapobiec
         utracie lub uszkodzeniu danych ani przywrócić dobrego imienia Microsoft.
      
      Nieodwracalna zmiana warunków na rynku
      146   Microsoft utrzymuje, że obowiązkowe udzielenie licencji zmieni nieodwracalnie na jej niekorzyść panujące na rynku warunki.
         Wydaje się, że ta zmiana była celem Komisji, jak wskazuje na to motyw 695 Decyzji, zgodnie z którym „[j]eżeli konkurenci Microsoft
         będą mieli dostęp do informacji odnośnie do interoperacyjności, których się domagają, to będą oni mogli je wykorzystać w celu
         wyprodukowania zaawansowanych funkcji ich produktów dostępnych w ramach sieci stosunków interoperacyjności, na której opiera
         się środowisko Windows”.
      
      147   W celu wykazania nieodwracalnej zmiany warunków na rynku Microsoft podnosi, że analiza szczegółowych specyfikacji protokołów
         komunikacyjnych, których jest właścicielem, możliwa za sprawą obowiązkowego udzielenia licencji, pozwoli na wyjawienie konkurentom
         istotnych aspektów koncepcji systemów operacyjnych Windows dla serwerów. Informacje dotyczące wewnętrznej koncepcji systemów
         operacyjnych są szczególnie narażone na ujawnienie za pośrednictwem specyfikacji protokołów komunikacyjnych, wcześniej prywatnych,
         ponieważ, jak wyjaśnia analiza Madnicka i Meyera, protokoły te są często uzależnione od ich specyficznego wprowadzenia w kod
         programu. Używanie takich protokołów komunikacyjnych przez osoby trzecie spowoduje zatem ujawnienie różnych szczegółów, podczas
         gdy szczegóły te pozostają utajnione, gdy protokoły te są używane samodzielnie przez poszczególne kopie tego samego systemu
         operacyjnego funkcjonujące na różnych serwerach.
      
      148   Ujawnienie na szeroką skalę takich informacji pozwoli konkurentom Microsoft na powielenie w ich systemach operacyjnych serii
         funkcji, które Microsoft rozwinęła dzięki swoim własnym wysiłkom związanym z badaniami i rozwojem. Wynikająca z tego dla Microsoft
         szkoda wykracza, jej zdaniem, poza zakres nakazanego upowszechnienia, poza rynek systemów operacyjnych dla serwerów grupy
         roboczej oraz nawet poza geograficzny zasięg obowiązkowej licencji.
      
       W przedmiocie wyważenia interesów
      149   Microsoft utrzymuje, po pierwsze, że interes Wspólnot w nałożeniu skutecznego środka naprawczego nie wymaga natychmiastowego
         wykonania art. 5 lit. a)‑c) Decyzji.
      
      150   Przede wszystkim, ponieważ celem art. 82 WE jest „ochrona interesów konsumentów, a nie ochrona pozycji poszczególnych konkurentów”
         (ww. w pkt 133 postanowienie w sprawie IMS Health przeciwko Komisji, pkt 145), główny nacisk powinien zostać położony na uniknięcie
         szkody po stronie konsumentów. W niniejszym przypadku klienci mieli, jej zdaniem, do wyboru wiele rozwiązań interoperacyjności.
         W przeciągu pięciu lat postępowania przed Komisją nie było jednak przypadku, by któreś z przedsiębiorstw wyraziło wolę wyboru
         innego systemu operacyjnego dla serwerów niż Windows, a było zmuszone, z powodu interoperacyjności, do wyboru systemu operacyjnego
         dla serwerów Windows.
      
      151   Następnie, wykonanie środka naprawczego przewidzianego w art. 5 Decyzji nie jest konieczne, ponieważ konkurenci Microsoft
         nie mają w obecnej chwili żadnej potrzeby dostępu do jej protokołów komunikacyjnych. Ponadto, zdaniem Microsoft, sama Komisja
         nie twierdziła, że konkurencja między sprzedawcami systemów operacyjnych dla serwerów grupy roboczej zaniknie w krótkim czasie
         w przypadku zawieszenia wykonania art. 5 Decyzji.
      
      152   W tym względzie Microsoft podnosi, że produkty jej konkurentów są w chwili obecnej konkurencyjne i przedstawia różne analizy
         oraz prognozy na ten temat dotyczące systemów Linux, UNIX i Novell.
      
      153   Ponadto Microsoft podnosi, że Komisja nie wykazała związku między środkiem naprawczym przewidzianym w art. 5 Decyzji a którymkolwiek
         wnioskiem dystrybutorów systemów operacyjnych dla serwerów grupy roboczej. Microsoft uściśla, że Sun Microsystems, Novell
         oraz Free Software Foundation/Samba nie wystąpiły o skorzystanie z licencji dotyczącej protokołów komunikacyjnych, których
         jest właścicielem.
      
      154   Przewaga, jaką jej konkurenci mogą uzyskać, poznając sposób, w jaki Microsoft rozwiązała niektóre problemy związane z koncepcją
         systemów operacyjnych dla serwerów, nie powinna przeważać nad uprawnionym interesem Microsoft do ochrony jej technologii.
         Przy wyważeniu interesów interes ogólny polegający na utrzymaniu skutecznej konkurencji powinien w sposób oczywisty górować
         nad samymi interesami konkurentów Microsoft.
      
      155   Jeśli chodzi o ryzyko, że dystrybutorzy konkurencyjni systemów operacyjnych dla serwerów zostaną wykluczeni z rynku w przypadku
         zawieszenia wykonania art. 5 Decyzji, to takie ryzyko nie istnieje. Konkurenci Microsoft udzielali swoich licencji dotyczących
         ich systemów operacyjnych dla serwerów na rzecz klientów profesjonalnych przez wiele lat i to bez dostępu do specyfikacji
         protokołów komunikacyjnych, których obowiązek dostarczenia nakłada na Microsoft Decyzja. Na poparcie swojego rozumowania Microsoft
         przedstawia liczne dane dotyczące niektórych jej konkurentów na przedmiotowym rynku.
      
      156   Microsoft uznaje wreszcie, że nie można twierdzić, iż wykonanie Decyzji jest niecierpiące zwłoki, skoro postępowanie administracyjne,
         w toku którego ocena Komisji zmieniała się, trwało pięć lat.
      
      157   Po drugie, w ramach wyważenia interesów powinny zostać wzięte pod uwagę, z jednej strony, zobowiązania Wspólnot wynikające
         z umów międzynarodowych, wśród nich TRIPs oraz, z drugiej strony, zasadność skargi. W tym ostatnim aspekcie Microsoft uważa,
         powołując się na postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 11 kwietnia 2002 r. w sprawie C‑481/01 P(R) NDC Health przeciwko IMS
         Health i Komisji, Rec. str. I‑3401, że zasadność skargi powinna być rozważana z wyważeniem występujących w sprawie interesów.
         W niniejszej sprawie jest, jej zdaniem, w szczególności oczywiste, że Komisja nie wykazała spełnienia kryteriów z orzecznictwa
         (ww. w pkt 99 wyrok w sprawie IMS Health), pozwalających na zmuszenie przedsiębiorstwa mającego pozycję dominującą do udzielenia
         licencji swoim konkurentom.
      
      158   Po trzecie, przypomina się, że Sun Microsystems po wydaniu Decyzji zawarła porozumienie z Microsoft regulujące ogół problemów
         stanowiących podstawę wniesienia zawiadomienia do Komisji. Żadna nagła potrzeba nie wymaga zatem wykonania Decyzji, póki sprawa
         główna nie została rozstrzygnięta.
      
      159   ACT podnosi ze swej strony, że brak zawieszenia wykonania środka naprawczego wywoła poważne i nieodwracalne skutki wynikające
         z naruszenia mocy i wartości praw własności intelektualnej, z tytułu których są uprawnieni jej członkowie w EOG.
      
      160   ACT utrzymuje konkretnie, po pierwsze, że natychmiastowe zastosowanie środka naprawczego stanowiłoby istotny precedens w zakresie
         obowiązkowej licencji odnośnie do praw własności intelektualnej, który zmniejszyłby szybko i znacznie wartość praw własności
         intelektualnej posiadanej przez jej członków. W tym względzie ACT podnosi, że Komisja zinterpretowała i zastosowała art. 82
         WE w sposób niezgodny ze zobowiązaniami, które ciążą na Wspólnocie na mocy art. 13, 31 i 39 TRIPs.
      
      161   ACT utrzymuje, po drugie, że upowszechnienie protokołów komunikacyjnych, stanowiących wcześniej wyłączną własność Microsoft,
         doprowadzi do destabilizacji systemu operacyjnego Windows dla stacji roboczych i dla serwerów, co spowoduje natychmiast znaczną
         szkodę dla jej członków.
      
      162   CompTIA uważa, że środek naprawczy przewidziany w art. 5 Decyzji, w zakresie, w jakim nakłada na Microsoft obowiązek przekazania
         jej własności intelektualnej każdemu przedsiębiorstwu obecnemu na rynku serwerów, obniża poziom ochrony własności intelektualnej
         w całej branży technologii informatycznych i komunikacyjnych, stanowi przyczynę niepewności prawnej oraz ma natychmiastowy
         skutek w postaci redukcji wartości inwestycji realizowanej w tym sektorze, a więc redukcji poziomu działalności gospodarczej
         w ogóle.
      
      163   CompTIA twierdzi ponadto, że poważna i nieodwracalna szkoda, jaką środek ten przyniesie całemu sektorowi, jak również członkom
         CompTIA, przewyższa negatywny wpływ ewentualnego nieujawnienia na interes publiczny oraz interes podmiotów trzecich. W tym
         kontekście CompTIA podkreśla, że nic jej nie wiadomo o jakimkolwiek fakcie wywołującym problem interoperacyjności na rynku
         serwerów, choć odgrywa ona istotniejszą rolę niż jakiekolwiek inne stowarzyszenie w certyfikacji kwalifikacji technologicznej
         pracowników w sektorze serwerów.
      
      b)     Argumenty Komisji oraz interwenientów po jej stronie
      164   Na wstępie Komisja stwierdza, że wniosek o zawieszenie wykonania art. 5 lit. a)‑c) Decyzji opiera się w znacznej mierze na
         ocenie domniemanego wpływu Decyzji na wykonywanie „praw własności intelektualnej” Microsoft i czyni kilka wprowadzających
         uwag w tym względzie. Komisja precyzuje w uwagach z dnia 13 września 2004 r., że nawet przy założeniu rzeczywistego wykazania
         przez Microsoft, iż Decyzja nakłada na nią obowiązek udzielenia licencji odnośnie do praw własności intelektualnej, jej własna
         argumentacja pozostaje zasadna. FSF‑Europe podpisuje się pod argumentacją Komisji.
      
       Uwagi wstępne
      165   Komisja twierdzi przede wszystkim, że art. 5 lit. a)‑c) Decyzji zobowiązuje Microsoft do przedstawienia dokumentacji technicznej,
         zwanej „specyfikacjami”, która szczegółowo opisuje „protokoły”, o których mowa w art. 1 ust. 1 Decyzji. Tak więc, podkreśla
         Komisja, należy odróżnić tę dokumentację od kodu źródłowego produktów Microsoft. Konkurent pragnący opracować system operacyjny
         dla serwerów zawierający protokoły Microsoft musi bowiem zaopatrzyć swój produkt w kod źródłowy, który pozwoli na zrealizowanie
         tych specyfikacji. Tak więc dwóch programistów wdrażających te same specyfikacje protokołu nie napisze takiego samego kodu
         źródłowego, a sposób działania ich programów będzie różny (motywy 24, 25, 698 oraz od 719 do 722). Z tego punktu widzenia
         protokoły mogłyby zostać porównane z językiem, którego składnia i słownictwo stanowiłyby specyfikacje, a przecież sam fakt
         opanowania przez dwie osoby składni i słownictwa tego samego języka nie oznacza, że będą one korzystały z niego w taki sam
         sposób.
      
      166   Wreszcie, zważywszy na te czynniki, Komisja poddaje analizie różne prawa własności intelektualnej powołane przez Microsoft.
      –       W przedmiocie prawa autorskiego
      167   Odnośnie do prawa autorskiego, po pierwsze, Komisja uważa, że wywód Microsoft jest nieścisły, jeżeli nie mylący. Z jednej
         strony bowiem, Microsoft niesłusznie sugeruje, że wykorzystanie informacji dotyczących interoperacyjności w celu jej urzeczywistnienia
         stanowi zwykle naruszenie prawa autorskiego. Z drugiej strony, Microsoft również niesłusznie twierdzi, jakoby ochrona przyznana
         z tytułu prawa autorskiego rozciągała się na protokoły komunikacyjne i odwołuje się do prawa autorskiego związanego ze „specyfikacjami”
         dla wykazania, że wykorzystanie wiedzy, którą one zawierają, stanowi naruszenie tego prawa.
      
      168   Jednakże, nie wykluczając możliwości objęcia specyfikacji jako takich prawem autorskim, Komisja uważa, że nie oznacza to,
         iż użycie informacji zawartych w tym dokumencie, pod postacią wdrożenia w systemie operacyjnym, stanowi naruszenie prawa autorskiego,
         ponieważ, jak to wskazuje Decyzja, zastosowanie specyfikacji nie stanowi kopii, lecz prowadzi do powstania całkowicie odrębnego
         dzieła (motywy 25, 570 i nast. oraz 719 i nast.).
      
      169   W uwagach z dnia 13 września 2004 r. Komisja podnosi w istocie, że zastosowanie protokołów komunikacyjnych nie stanowi formy
         korzystania zakazanej przez prawo autorskie.
      
      170   Wśród licznych komentarzy Komisji odnośnie do uwag Microsoft z dnia 19 sierpnia 2004 r. należy przedstawić odpowiedzi udzielone
         w szczególności na pięć kategorii argumentów.
      
      171   Po pierwsze, Komisja podnosi, że Microsoft powołała się po raz pierwszy na prawo do „ujawniania” w swoich uwagach z dnia 19
         sierpnia 2004 r. (pkt 119 powyżej). Komisja stwierdza, że art. 6 bis konwencji berneńskiej, który wspomina o „prawach niemajątkowych”
         uprawnionego z tytułu prawa autorskiego, nie powołuje się na to prawo i stąd wszelkie ograniczenia w korzystaniu z tego prawa
         nie mogą być sprzeczne „z normalnym korzystaniem z programu komputerowego”, jak jest ono zdefiniowane w art. 6 ust. 3 dyrektywy
         91/250, ponieważ przepis ten precyzuje, że powinien być interpretowany „zgodnie z [postanowieniami] konwencji berneńskiej”.
         Prawo do ujawnienia jest ponadto, zdaniem Komisji, „prawem niemajątkowym”, które nie może stanowić przedmiotu licencji. Ponadto
         odwołanie się do prawa do ujawniania jest trudne do pogodzenia z faktem, że produkty Microsoft znajdują się na rynku, że uczestnicy
         rynku mają możliwość ich obserwacji, badania i testowania oraz mogą w pewnych okolicznościach dokonywać ich dekompilacji.
         Wreszcie uzasadnienie przytoczone przez Microsoft w celu odmowy ujawnienia przedmiotowych informacji miało czysto ekonomiczny
         charakter i stąd nie miało nic wspólnego z istotą tego prawa.
      
      172   Po drugie, Komisja zaprzecza, by dokumentacja techniczna, która powinna być ujawniona, mogła być uważana za „program komputerowy”
         podlegający ochronie na podstawie dyrektywy 91/250, dlatego że dotyczy to „przygotowawczego materiału koncepcyjnego” programu
         komputerowego (pkt 118 powyżej). Nie chodzi bowiem o informacje, twierdzi dalej Komisja, przygotowane w przeszłości jako wewnętrzna
         pomoc przy tworzeniu programów Microsoft, lecz po fakcie, jedynie w celu ujawnienia ograniczonych informacji przeznaczonych
         dla konkurentów tej ostatniej.
      
      173    Jeśli chodzi o twierdzenie Microsoft, oparte na art. 4 dyrektywy 91/250, zgodnie z którym zastosowanie przedmiotowych protokołów
         byłoby „prawie na pewno” adaptacją lub translacją specyfikacji objętej prawem autorskim Microsoft (pkt 120 powyżej), Komisja
         odpowiada, że skarżąca nie przedstawiła na to żadnego dowodu. Ponadto podnosi ona, że tekst dyrektywy 91/250, jak również
         prace przygotowawcze odnoszące się do niej, prowadzą do wniosku, że pisanie programu interfejsu na bazie specyfikacji interfejsu
         nie jest z zasady objęte art. 4 powoływanej dyrektywy. Artykuł 6 tej dyrektywy jest bowiem oparty na założeniu, zgodnie z którym
         użycie informacji dotyczących interoperacyjności, uzyskanych przez dekompilację – która stanowi przedmiot „wyłączenia” – w celu
         „uzyskania informacji koniecznych dla interoperacyjności programu komputerowego stworzonego w sposób niezależny od innych
         programów” nie jest aktem naruszającym prawo autorskie, chyba że informacje te są „wykorzystane w celu rozwijania, produkcji
         lub obrotu programami komputerowymi znacznie podobnymi w swoim wyrazie” do programu będącego przedmiotem dekompilacji. Jeśli
         Microsoft miałaby rację, art. 6 dyrektywy 91/250 nie mógłby być powoływany w celu tworzenia produktów kompatybilnych, ponieważ
         tworzenie tych produktów byłoby „aktem naruszającym prawo autorskie” i stąd zakazanym przez art. 6 ust. 2 lit. c).
      
      174   Po trzecie, Komisja odrzuca interpretację zawężającą dokonaną przez M. Prescotta (załącznik T.3) art. 1 ust. 2 dyrektywy 91/250,
         który stanowi, że „[k]oncepcje i zasady, na których opierają się wszystkie elementy programu komputerowego, włącznie z tymi,
         na których opierają się ich interfejsy, nie podlegają ochronie prawa autorskiego na podstawie niniejszej dyrektywy”. Jego
         argument polegający na twierdzeniu, że całość lub struktura przedmiotowych „koncepcji” podlega ochronie prawa autorskiego,
         jeżeli stanowią one „zasadniczą część dzieła”, jest wadliwy, ponieważ, po pierwsze, nie jest zgodny z art. 1 ust. 2 oraz art. 6
         dyrektywy 91/250, oraz, po drugie, orzeczenia brytyjskie, na których M. Prescott opiera swoją analizę, nie mają jakiegokolwiek
         związku z niniejszą sprawą.
      
      175   Po czwarte, jeśli chodzi o argumentację Microsoft wspomnianą w pkt 120 powyżej, gdzie twierdzi ona przede wszystkim, że środek
         naprawczy wywoła szczególną „pokusę” wśród konkurentów Microsoft niejako do rozwinięcia implementacji stanowiących naruszenie
         prawa autorskiego oraz, następnie, że Decyzja nie przewiduje żadnej gwarancji przeciwko takiej „pokusie”, Komisja precyzuje,
         że środek naprawczy nie nakłada obowiązku ujawnienia kodu źródłowego oraz, w konsekwencji, że zakaz używania informacji uzyskanych
         wskutek dekompilacji „w celu rozwijania, produkcji lub obrotu programami komputerowymi znacznie podobnymi w swoim wyrazie”
         przewidziany w art. 6 ust. 2 lit. c) dyrektywy 91/250 nie znajduje zastosowania.
      
      176   Po piąte, Komisja uważa, że, w przeciwieństwie do twierdzeń Microsoft (pkt 129 powyżej), ta ostatnia nie ujawniła interfejsów,
         które są potrzebne do programów informatycznych podmiotów trzecich w celu wykorzystania funkcji systemów operacyjnych dla
         serwerów Windows. Precyzuje ona, że interfejsy, do których odwołuje się Microsoft, są „interfejsami programowania aplikacji”
         (zwanymi dalej „API”) pozwalającymi aplikacjom stosowanym w systemie operacyjnym dla serwerów Windows na skorzystanie z usług
         tego systemu operacyjnego dla serwerów, podczas gdy przedmiotem niniejszej sprawy są interfejsy, przez które serwer grupowy
         Windows dostarcza swoje usługi do sieci grupy roboczej Windows (motyw 210).
      
      W przedmiocie patentów
      177   Odnośnie do patentów Komisja zaznacza przede wszystkim, że Microsoft w toku postępowania administracyjnego przedstawiła tylko
         jeden wniosek o udzielenie patentu, podczas gdy w toku postępowania sądowego podniosła istnienie trzech patentów europejskich
         oraz dwóch wniosków o udzielenie patentu europejskiego. Następnie Microsoft nie przedstawiła dokumentacji pozwalającej na
         ustalenie, czy licencja dotycząca jednego lub kilku patentów byłaby niezbędna osobie stosującej przedmiotowe protokoły.
      
      178   W uwagach z dnia 13 września 2004 r. Komisja stwierdza, że przed wydaniem Decyzji Microsoft wspomniała jedynie o istnieniu
         jednego patentu, w dniu 20 stycznia 2004 r., podczas gdy trzy patenty europejskie, o których mowa w dokumencie przedstawiającym
         opinię M. Knauera (załącznik T.5; pkt 91 powyżej), zostały dostarczone przed końcem roku 2001 oraz że, na podstawie tego samego
         dokumentu, dwa wnioski o udzielenie patentu europejskiego zostały złożone przed końcem roku 2002. Odnośnie do treści opinii
         M. Knauera Komisja zauważa, że „musiał on się oprzeć na informacjach dostarczonych przez Microsoft dotyczących protokołów
         zaznaczonych w art. 5 [D]ecyzji”. Twierdzi ona następnie, iż nie jest oczywiste, że konkurent Microsoft korzystający z wykonania
         Decyzji naruszy niektóre z jej roszczeń z patentów. Wątpliwości wyrażone odnośnie do kwestii, czy twórca programu dla serwera
         wykorzystującego odpowiednie protokoły w celu komunikacji z klientami Windows naruszyłby przedmiotowe roszczenia są, zdaniem
         Komisji, potwierdzone postawą Microsoft w stosunku do systemu Samba, „bezpłatnego programu”, który posługuje się niektórymi
         protokołami komunikacyjnymi Microsoft, które twórcy grupy Samba ustalili, stosując technikę analizy odwrotnej. W rzeczywistości,
         kontynuuje ona, wydaje się, że zawiera on w sobie „względne blokowanie” [opportunistic locking] SMB od miesiąca stycznia 1998 r.
         (wersja 1.9.18) oraz DFS od miesiąca kwietnia 2001 r. (wersja 2.2.0). Zgodnie z wiedzą Komisji, grupa Samba nigdy nie otrzymała
         licencji dotyczących patentów Microsoft, będących przedmiotem sprawy, a Microsoft nigdy nie powoływała się na naruszenia jej
         patentów przez tę grupę. Komisja przypomina ponadto, że trzy przedmiotowe patenty zostały dostarczone przed końcem roku 2001
         wydaje się, że, biorąc pod uwagę ich opis techniczny, dotyczyły one generacji NT 4.0 produktów Microsoft, wcześniejszej w stosunku
         do Windows 2000.
      
      179   Relacja między roszczeniami z patentów Microsoft a Decyzją pozostaje zatem niejasna.
      180   Komisja w tej kwestii dochodzi do wniosku, że Microsoft nie dowiodła wystąpienia naruszenia jakiegokolwiek z jej patentów
         w przypadku wykonania art. 5 lit. a)‑c) Decyzji.
      
      W przedmiocie tajemnicy handlowej
      181   Komisja uznaje, że dokonane przez Microsoft zrównanie tajemnicy handlowej z prawami własności intelektualnej nie jest oczywiste.
         Komisja odwołuje się w tym względzie do sprawy Tetra Pak [Decyzja Komisji 92/163/EWG z dnia 24 lipca 1991 r. odnośnie do procedury
         stosowania art. 86 Traktatu EWG (IV/31.043 – Tetra Pak II), Dz.U. 1992, L 72, str. 1], stanowiącej podstawę ww. w pkt 126
         wyroku w sprawie Tetra Pak przeciwko Komisji, (pkt 84‑139).
      
      182   Zdaniem Komisji, o ile może istnieć domniemanie legalności odmowy udzielenia licencji dotyczącej prawa własności intelektualnej
         ustanowionej przez prawo, o tyle zasadność w prawie konkurencji odmowy ujawnienia tajemnicy handlowej, której istnienie zależy
         wyłącznie od jednostronnej decyzji handlowej, powinna być uzależniona od okoliczności danej sprawy, a w szczególności od interesów
         wchodzących w grę. W tym przypadku dyrektywa 91/250 wskazuje, że interes związany z ochroną wysiłku wynalazczego leżącego
         u podstaw programu nie uprawnia wynalazcy do uniemożliwiania korzystania z nierozłącznie związanej z tym programem informacji
         odnośnie do interoperacyjności w celu urzeczywistnienia tej interoperacyjności.
      
      183   Komisja przyznaje, że dyrektywa 91/250 nie zobowiązuje wynalazcy do wyjawienia z jego własnej inicjatywy danej informacji.
         Jednakże, zdaniem Komisji, ujawnienie informacji odnośnie do interoperacyjności w celu jej urzeczywistnienia jest nieporównywalne,
         z punktu widzenia ewentualnej tajemnicy handlowej Microsoft, z pozwoleniem w drodze licencji jednemu z jej konkurentów na
         powielanie dzieła podlegającego ochronie ustawodawstwa w dziedzinie praw własności intelektualnej. To twierdzenie jest poparte
         znaczeniem technicznym takiego ujawnienia, stosowanymi praktykami w sektorze oprogramowania oraz własnym postępowaniem Microsoft
         podczas jej wejścia na rynek.
      
      184   W uwagach z dnia 13 września 2004 r. Komisja odrzuca twierdzenie, że protokoły stanowią odzwierciedlenie istotnych innowacji,
         ponieważ jego prawdziwość nie została dowiedziona przez Microsoft ani we wniosku, ani w jej uwagach następujących po nim,
         ani w załączniku T.3. Uważa ona również za pozbawiony podstawy argument, zgodnie z którym środek naprawczy miałby wywołać
         skutek w postaci „przekazania” danej innowacji konkurentom Microsoft, ponieważ, z jednej strony, ujawnienie tych informacji
         nie spowoduje, jej zdaniem, przekazania zasadniczej wartości systemu operacyjnego Windows oraz, z drugiej strony, art. 82
         WE umożliwia zarządzenie udzielenia licencji dotyczącej zasadniczego elementu produktu przedsiębiorstwa znajdującego się w pozycji
         dominującej, jak ukazują to sprawy stanowiące podstawę ww. w pkt 99 wyroków w sprawach Magill i IMS Health.
      
      185   FSF‑Europe kładzie nacisk na to, że informacje, których ujawnienie przez Microsoft nakazuje Decyzja, mają niewielkie znaczenie
         na płaszczyźnie innowacji i zawierają liczne przypadki niekompatybilności wprowadzonych umyślnie w istniejących wcześniej
         protokołach pisemnych. Podejście Microsoft miałoby polegać na przyjęciu wcześniejszych protokołów, a następnie ich zmodyfikowaniu
         w celu uniemożliwienia interoperacyjności. W ten sposób postępowała ona w stosunku do kilku protokołów serwerów grupy roboczej,
         których ujawnienia domagała się grupa Samba w celu stworzenia produktu kompatybilnego, tj. protokołów CIFS, DCE/RPC (Distributed
         Computing Environment/Remote Procedure Call), DCE/RCP IDL („Interface Definition Language”), Kerberos 5 oraz LDAP (Active
         Directory).
      
      W przedmiocie fumus boni iuris
      186   Komisja z miejsca odrzuca twierdzenia Microsoft, zgodnie z którymi, po pierwsze, niniejsza sprawa dotyczy wyłącznie stosunków
         z Sun Microsystems, oraz, po drugie, ta ostania nie zwróciła się o udostępnienie informacji, których ujawnienie nakazuje Microsoft
         Decyzja.
      
      187   Komisja przypomina następnie, że w swoich uwagach wstępnych podniosła, iż żadne prawo autorskie, z tytułu którego Microsoft
         jest uprawniona, nie uniemożliwia wykorzystania informacji dotyczącej interoperacyjności w celu zapewnienia jej prawidłowego
         funkcjonowania (powyżej pkt 167 oraz 168). Komisja niemniej komentuje cztery kryteria ustanowione przez orzecznictwo odnośnie
         do obowiązkowych licencji, stawiając na potrzeby dyskusji hipotezę, po pierwsze, że w grę wchodzą pewne kwestie dotyczące
         praw własności intelektualnej, oraz, po drugie, że żadne inne kryterium nie jest właściwe, aby świadczyć o istnieniu wyjątkowych
         okoliczności, przy czym tej drugiej hipotezie przeczy, zdaniem Komisji, sformułowanie ww. w pkt 99 wyroku w sprawie IMS Health
         (pkt 38).
      
      188   Po pierwsze, odnośnie do niezbędnego charakteru informacji rzekomo objętych prawami własności intelektualnej, Komisja w Decyzji
         odrzuciła już twierdzenia Microsoft dotyczące „innych licznych sposobów zapewnienia interoperacyjności” (motywy od 666 do
         687).
      
      189   Po drugie, Komisja odrzuca twierdzenia Microsoft, zgodnie z którymi ta ostatnia nie utrudniała pojawienia się nowych produktów,
         w stosunku do których występował niezaspokojony popyt ze strony konsumentów.
      
      190   Z pkt 49 ww. w pkt 99 wyroku w sprawie IMS Health wynika, że „nowy produkt” jest to produkt, który nie ogranicza się „zasadniczo
         do powielenia” produktów oferowanych na rynku przez uprawnionego z tytułu prawa autorskiego. Stąd wystarczy, aby dany produkt
         zawierał zasadnicze elementy będące rezultatem wkładu licencjobiorcy. Nie jest zatem wykluczone, że produkty uprawnionego
         z tytułu prawa autorskiego oraz przyszłe produkty licencjobiorcy będą ze sobą konkurować, jak świadczą o tym okoliczności
         faktyczne leżące u podstaw spraw rozstrzyganych przez sądy wspólnotowe (wyrok Sądu z dnia 10 lipca 1991 r. w sprawie T‑69/89
         RTE przeciwko Komisji, Rec. str. II-485, pkt 73; wyrok w sprawie Magill, pkt 53; ww. w pkt 99 wyrok w sprawie IMS Health).
         Ponadto kryterium „nowego produktu” nie pociąga za sobą obowiązku wykazania, że produkt licencjobiorcy przyciągnąłby klientów,
         którzy nie kupiliby produktów oferowanych przez istniejących dostawców. Zdaniem Komisji, każda inna interpretacja pozbawiłaby
         istotnej części orzecznictwa jego znaczenia, ponieważ uprawnieni z tytułu praw własności intelektualnej mają zwykle uzasadnione
         powody do udzielania licencji podmiotom zamierzającym produkować dobra niepozostające w konkurencji z ich produktami. Tego
         rodzaju sytuacja nie daje zwykle podstaw do odmowy. W ww. w pkt 99 wyroku w sprawie IMS Health rozumowanie Trybunału koncentrowało
         się na rozróżnieniu produktu mogącego wywrzeć wpływ na wybór konsumentów lub, innymi słowy, na kwestii, czy istnieje „potencjalny
         popyt” na nowy produkt. Rzeczywiste konsekwencje, jakie to rozróżnienie będzie miało na dokonane wybory, a w dalszej perspektywie
         na pojawianie się produktów przyciągających nowe kategorie klientów, zostaną określone przez rynek.
      
      191   Tak więc w niniejszej sprawie, z jednej strony, proces zastosowania protokołów mógłby przybrać bardzo różne formy (motywy
         24, 25 i 698), co stworzyłoby wystarczające możliwości zróżnicowania produktu, oraz, z drugiej strony, istniałyby możliwości
         zróżnicowania produktu, obecnie niweczone przez postępowanie Microsoft, dzięki którym mogłaby się rozwinąć konkurencja.
      
      192   Po trzecie, odnośnie do kwestii eliminacji konkurencji na rynku wtórnym, Komisja dokonała w Decyzji dogłębnej analizy ewolucji
         rynku właściwego i wagi interoperacyjności z tego punktu widzenia (motywy od 590 à 692) oraz, w szczególności, rzekomego „regularnego
         wzrostu Linuxa” (motywy od 598 do 610). Microsoft we wniosku o zastosowanie środka tymczasowego nie zarzuciła zaś żadnego
         błędu w tym względzie. Microsoft zakłada niesłusznie, że gdy eliminacja konkurencji ma charakter stopniowy, to nakazy sędziego
         mogłyby być wydawane na podstawie art. 82 WE wyłącznie w momencie, w którym byłyby już pozbawione sensu, ponieważ rynek przekształcił
         się nieodwracalnie w monopol, podczas gdy wystarczy, że odmowa udzielenia licencji „może prowadzić do” wykluczenia konkurencji
         (ww. w pkt 99 wyroki w sprawie Bronner, pkt 40 oraz w sprawie IMS Health, pkt 37 i 38).
      
      193   Po czwarte, Microsoft nie podaje żadnego szczególnego obiektywnego uzasadnienia swojego postępowania, poza ogólnym odwołaniem
         się do jej „praw własności intelektualnej”, odrzuconym już w Decyzji (motywy od 709 do 763).
      
      194   Decyzja ukazała zatem, a Microsoft nie podważyła tego w sposób przekonywający, że jej postępowanie spełnia przesłanki wskazane
         w orzecznictwie.
      
      195   Wreszcie, odnośnie do niezgodności Decyzji z TRIPs, Komisja odsyła do stwierdzeń zawartych w motywach od 1052 do 1053 Decyzji.
       W przedmiocie pilnego charakteru
      196   Komisja uznaje, że Microsoft nie wykazała ryzyka poniesienia poważnej i nieodwracalnej szkody w przypadku braku zawieszenia
         wykonania Decyzji. Interwenienci SIIA i FSF‑Europe podzielają argumentację Komisji.
      
       W przedmiocie wyważenia interesów
      197   Zdaniem Komisji, wyważenie interesów skłania do natychmiastowego wykonania art. 5 lit. a)‑c) Decyzji oraz przemawia w konsekwencji
         za oddaleniem wniosku. Interwenienci SIIA i FSF‑Europe podzielają argumentację Komisji.
      
      2.     Ocena prezesa, orzekającego w przedmiocie wniosku o zastosowanie środka tymczasowego
      a)     W przedmiocie fumus boni iuris
      198   Na poparcie swojego wniosku, zgodnie z którym warunek odnośnie do fumus boni iuris jest spełniony, Microsoft argumentuje w istocie,
         po pierwsze, że warunki, w jakich odmowa dostarczenia informacji podlegających ochronie na podstawie praw własności intelektualnej
         stanowi zakazane przez art. 82 WE nadużycie pozycji dominującej, nie występują w niniejszej sprawie, po drugie, że Sun Microsystems
         nie zwróciła się o udzielenie informacji, której dostarczenia nakazuje Decyzja, i że jej wniosek nie dotyczył tworzenia programów
         komputerowych w EOG, oraz, po trzecie, że Komisja naruszyła zobowiązania nałożone na Wspólnotę przez TRIPs.
      
      199   Z punktu widzenia argumentacji przedstawionej przez Microsoft w ramach postępowania w przedmiocie środka tymczasowego nie
         można uznać drugiej i trzeciej grupy argumentów za wystarczająco poważne, by stanowić fumus boni iuris.
      
      200   Argumenty dotyczące wniosku Sun Microsystems zostały bowiem szczegółowo odparte w Decyzji (motywy od 199 do 207, 564 oraz
         565), przy czym Microsoft nie wykazała wstępnie, by Komisja popełniła jakikolwiek błąd odnośnie do zakresu wniosku Sun Microsystems.
         Tym samym argument, według którego wniosek Sun Microsystems nie dotyczył tworzenia programów komputerowych w EOG, nie jest
         przekonywający, ponieważ, po pierwsze, wniosek Sun Microsystems był sformułowany w sposób ogólny, a po drugie EOG jest niewątpliwie
         częścią światowego rynku właściwego, jak jasno wynika z motywów 185 i nast. oraz 427 Decyzji.
      
      201   Odnośnie do zarzutu opartego na naruszeniu TRIPs, nie został on przedstawiony w sposób wystarczający, pozwalający prezesowi
         rozstrzygnąć w sposób zasadny. Microsoft bowiem, po pierwsze, ograniczyła się w swoim wniosku o zastosowanie środka tymczasowego
         do twierdzenia, że „nakładając na Microsoft obowiązek udzielenia licencji, Komisja nie uwzględniła prawidłowo zobowiązań nałożonych
         na Wspólnoty Europejskie przez [TRIPs]”. Po drugie, odesłanie do argumentacji rozwiniętej w załączniku T.9 nie zostało uznane
         za zgodne ze stosowanymi wymogami formalnymi (zob. powyżej pkt 88).
      
      202   Analiza prezesa będzie dotyczyć zatem jedynie zarzutu opartego na naruszeniu art. 82 WE, ponieważ Microsoft nie zaprzecza,
         w ramach niniejszego wniosku, że posiada pozycję dominującą na rynku systemów operacyjnych dla stacji roboczych oraz na rynku
         systemów operacyjnych dla serwerów grupy roboczej. Jej sprzeciw dotyczy zatem wyłącznie twierdzenia, że odmowa ujawnienia
         informacji dotyczących interoperacyjności oraz zezwolenia na ich użycie przez spółki konkurencyjne stanowiła nadużycie tej
         pozycji.
      
      203   Na wstępie należy przypomnieć, że motywy od 546 do 791 Decyzji są poświęcone analizie kwestii, czy odmowa ujawnienia informacji
         dotyczących interoperacyjności stanowiła nadużycie pozycji dominującej. Komisja wskazuje, że zobowiązana jest dokonać analizy
         ogółu elementów właściwych dla każdego przypadku, zanim będzie mogła stwierdzić istnienie wyjątkowych okoliczności, w których
         odmowa stanowi nadużycie (motywy od 546 do 559). W niniejszej sprawie Komisja uznała, że wyjątkowe okoliczności powstały wskutek
         faktu, że odmowa dostarczenia informacji dotyczących interoperacyjności, którą otrzymała Sun Microsystems, wpisywała się w ogólną
         linię postępowania i spowodowała ograniczenie w ujawnieniu informacji (motywy od 560 do 584), co stanowi ryzyko wyeliminowania
         konkurencji (motywy od 585 do 692) oraz ma negatywny wpływ na rozwój techniczny, a to na szkodę konsumentów (motywy od 693
         do 708). Z powodu tych „wyjątkowych okoliczności” Komisja uznała, że argumenty przytoczone przez Microsoft nie wystarczają
         dla obiektywnego uzasadnienia odmowy ujawnienia informacji odnośnie do interoperacyjności, czy to ze względu na zachętę dla
         Microsoft do wprowadzenia innowacji (motywy od 709 do 763), czy ze względu na brak interesu w ograniczeniu konkurencji (motywy
         od 764 do 778).
      
      204   W niniejszym przypadku warunek odnośnie do fumus boni iuris powinien być uznany za spełniony, wziąwszy pod uwagę, z jednej
         strony, zasadnicze kwestie podniesione w tej sprawie oraz, z drugiej strony, pogłębioną analizę, jakiej wymagają niektóre
         zarzuty i argumenty. Zasadniczo chodzi o to, czy okoliczności, na których oparła się Komisja, są prawdziwe z punktu widzenia
         faktów oraz czy ich charakter prawny pozwala na wniosek o istnieniu wyjątkowych okoliczności uzasadniających zarządzenie ujawnienia
         istotnych informacji chronionych przez prawa własności intelektualnej.
      
      205   Wspomniane zasadnicze kwestie dotyczą warunków, w jakich Komisja ma podstawę stwierdzić, że odmowa ujawnienia informacji stanowi
         nadużycie pozycji dominującej zakazane przez art. 82 WE.
      
      206   Po pierwsze, niniejsza sprawa nasuwa pytanie, czy warunki wymienione przez Trybunał w ww. w pkt 99 wyroku w sprawie IMS Health
         są konieczne, czy tylko wystarczające. Komisja twierdzi bowiem w Decyzji, że istnienie wyjątkowych okoliczności powinno być
         oceniane dla każdego przypadku z osobna oraz że nie można wykluczyć, bez pogłębionej analizy w każdym przypadku, iż odmowa
         może mieć charakter nadużycia i to nawet przy braku spełnienia przesłanek wymienianych dotychczas przez sąd wspólnotowy. Przeciwnie,
         Microsoft twierdzi w swoim wniosku, że istnienie nadużycia pozycji dominującej w przypadku odmowy dostarczenia informacji
         może zostać stwierdzone wyłącznie przy spełnieniu przesłanek określonych przez sąd wspólnotowy. Z pewnością kwestia ta nie
         może zostać rozstrzygnięta w stadium postępowania w przedmiocie środka tymczasowego. Należy jednak podnieść, że w pkt 38 wyroku
         w sprawie IMS Health Trybunał orzekł, iż „wystarczy”, do „zakwalifikowania odmowy udostępnienia przez przedsiębiorstwo uprawnione
         z tytułu prawa autorskiego produktu lub usługi niezbędnych do wykonywania działalności jako nadużycia”, „by odmowa ta stała
         na przeszkodzie pojawieniu się nowego produktu, na który występuje potencjalny popyt ze strony konsumentów, by była nieuzasadniona
         oraz mogła prowadzić do wykluczenia wszelkiej konkurencji na rynku pochodnym”.
      
      207   Po drugie, sprawa ta skłania do pytania, czy w przypadku gdy w grę wchodzi wykonywanie prawa własności intelektualnej, należy
         brać pod uwagę charakter chronionych informacji. Microsoft utrzymuje bowiem, że Decyzja nakłada na nią obowiązek przekazania
         konkurentom technologii, która nie jest jawna, jest zaś bardzo cenna, oraz która jest w konsekwencji w istocie różna od informacji
         będących przedmiotem spraw leżących u podstaw ww. w pkt 99 wyroków w sprawach Magill i IMS Health. Stąd warunki, które muszą
         być spełnione, aby można było uznać, że odmowa ujawnienia informacji stanowi nadużycie pozycji dominującej, są, jej zdaniem,
         tym bardziej rygorystyczne, im cenniejsza jest informacja. Komisja ze swojej strony uważa, że sąd wspólnotowy nigdy nie rozpatrywał
         „wartości” prawa własności intelektualnej. W tej kwestii prezes stwierdza, że z całą pewnością specyfikacje protokołów komunikacyjnych
         dotychczas objęte tajemnicą, do których sporządzenia i ujawnienia zobowiązuje Microsoft Decyzja, są zasadniczo różne od informacji,
         które były przedmiotem ww. w pkt 99 wyroków w sprawach Magill i IMS Health. W tych ostatnich sprawach informacja będąca ich
         przedmiotem była szeroko znana w ramach sektora: programy stacji telewizyjnych były nieodpłatnie przesyłane każdego tygodnia
         gazetom, a mapa Niemiec była w rzeczywistości standardem w sektorze w celu prezentacji wskaźników sprzedaży. Jednakże kwestia,
         czy, a jeśli tak, to w jakim zakresie, należy dokonać rozróżnienia między informacją jawną i niejawną, nie może być rozstrzygnięta
         w tym stadium, tym bardziej że należy uwzględnić bardziej globalnie parametry takie jak wartość inwestycji prowadzących do
         wytworzenia informacji, wartość przedmiotowej informacji dla organizacji dominującego przedsiębiorstwa oraz scedowaną na konkurentów
         wartość w razie ujawnienia.
      
      208   Sprawa ta wiąże się również z kwestią, czy przesłanki określone przez Trybunał w ww. w pkt 99 wyroku w sprawie IMS Health
         są spełnione w niniejszym przypadku. Komisja nie kwestionuje znaczenia tego wyroku, który zasadniczo konsoliduje stanowisko
         wyrażone dotychczas przez sąd wspólnotowy odnośnie do warunków, w których odmowa udzielenia informacji dotyczących praw własności
         intelektualnej stanowi nadużycie.
      
      209   Spór między stronami dotyczy niezbędnego charakteru przedmiotowych informacji, przeszkody w pojawieniu się nowego produktu,
         w stosunku do którego istniałby niezaspokojony popyt, ryzyka eliminacji konkurencji na rynku pochodnym oraz obiektywnie uzasadnionego
         charakteru odmowy. O ile do sędziego rozstrzygającego co do istoty należy orzeczenie odnośnie do spełnienia każdego z tych
         warunków, o tyle prezes orzekający w przedmiocie środka tymczasowego uważa za konieczne określenie źródeł sporu między stronami,
         które uważa za wystarczająco poważne, by stanowić fumus boni iuris. W tym względzie zostaną zaakcentowane dwa szczególne aspekty.
      
      210   Po pierwsze, odnośnie do niezbędnego charakteru informacji dotyczących interoperacyjności, należy podnieść, że zagadnienie
         to zostało omówione w motywach od 666 do 687 Decyzji.
      
      211   W tej kwestii Microsoft odwołuje się do kilku metod pozwalających na zapewnienie wystarczającej interoperacyjności między
         systemami operacyjnymi różnych dostawców.
      
      212    Argumentacja ta podkreśla spór między stronami dotyczący poziomu wymaganej interoperacyjności. W rzeczywistości, jak zostało
         to przedstawione w motywach od 743 do 763 Decyzji, informacje, które powinny zostać dostarczone na mocy środka naprawczego,
         są „informacjami niezbędnymi dla interoperacyjności” w rozumieniu art. 6 dyrektywy 91/250 dotyczącego dekompilacji. Microsoft
         ze swojej strony uważa, że dekompilacja, o której mowa w art. 6 dyrektywy 91/250, jest dozwolona jedynie wtedy, gdy interfejsy
         są niezbędne w celu zapewnienia funkcjonowania programu informatycznego stworzonego w sposób niezależny oraz że w niniejszym
         przypadku specyfikacje protokołów komunikacyjnych nie są konieczne dla zapewnienia funkcjonowania systemu operacyjnego dla
         serwerów grupy roboczej stworzonego w sposób niezależny. Wywodzi ona z tego, że informacji, której przekazania odmawia, nie
         można uznać za informację dotyczącą interoperacyjności.
      
      213   Tymczasem dyrektywa 91/250 definiuje w swoich motywach interoperacyjność „jako zdolność do wymiany informacji oraz wszechstronnego
         wykorzystania informacji już wymienionych”. Ta sama dyrektywa podkreśla w swoim motywie 27, że jej przepisy pozostają bez
         uszczerbku dla stosowania reguł konkurencji zgodnie z art. 82 WE, „jeśli dominujący dostawca odmawia dostępu do informacji
         niezbędnych dla zdefiniowanej w niniejszej dyrektywie interoperacyjności”. Jednakże kwestia, czy w niniejszej sprawie informacje,
         o które zwrócono się do Microsoft, są rzeczywiście niezbędne dla interoperacyjności, rozumianej zgodnie z dyrektywą 91/250,
         wymaga pogłębionej analizy stanu faktycznego w świetle stosowanego ustawodawstwa, co należy jedynie do sędziego orzekającego
         co do istoty.
      
      214   Po drugie, odnośnie do obiektywnie uzasadnionego charakteru odmowy, Microsoft uważa, że zasadnie powołuje się na swoje prawa
         własności intelektualnej oraz odmawia udzielenia licencji dotyczących jej technologii dostawcom konkurencyjnych systemów operacyjnych
         dla serwerów. W odpowiedzi na pisemne pytanie prezesa Microsoft podniosła również, że informacje, o które wystąpiła Sun Microsystems,
         dotyczyły technologii znajdującej się w fazie rozwoju.
      
      215   W celu zrozumienia znaczenia argumentacji Microsoft, sędzia orzekający w przedmiocie środka tymczasowego przesłuchał tę ostatnią.
         Wyniknęło z tego, iż, zdaniem Microsoft, nie można wykluczyć, że odmowa może być obiektywnie uzasadniona przez prawa własności
         intelektualnej, które przysługują Microsoft wobec żądanych przez Sun Microsystems informacji lub, innymi słowy, że uzasadnienie
         odmowy wynika z konieczności nieujawniania informacji z uwagi na ich ochronę prawną oraz znaczną wartość.
      
      216   Argumentację tę można rozumieć w ten sposób, że Microsoft miała prawo odmówić ujawnienia informacji prawnie chronionych i to
         niezależnie od istnienia lub nieistnienia wyjątkowych okoliczności.
      
      217   W ten sposób, z jednej strony, argumentacja Microsoft oznacza, że w braku prawidłowo wykazanych wyjątkowych okoliczności wykonanie
         uprawnień przyznanych uprawnionemu z tytułu praw własności intelektualnej nie stanowi nadużycia pozycji dominującej w rozumieniu
         art. 82 WE. Ponieważ argumentacja ta jest ściśle związana z kwestią, czy Komisja wykazała w niniejszej sprawie istnienie „wyjątkowych
         okoliczności”, jej analiza nie może być od tego oddzielona (zob. pkt 206 powyżej).
      
      218   Z drugiej strony, argumentacja Microsoft oznacza także, że gdyby nawet istnienie wyjątkowych okoliczności zostało wykazane
         przez Komisję, odmowa Microsoft przekazania przedmiotowych informacji była uzasadniona koniecznością ochrony cennych informacji
         objętych prawami własności intelektualnej.
      
      219   Ta ostatnia argumentacja, rozwinięta przez Microsoft w toku postępowania administracyjnego, jak to wynika z motywu 709 Decyzji,
         została odrzucona przez Komisję w Decyzji (motywy od 710 do712), gdzie stwierdzono na ten temat, iż, mając na uwadze określone
         wyjątkowe okoliczności, „fakt, że odmowa Microsoft dotyczy udzielenia licencji dotyczącej własności intelektualnej nie stanowi
         dla niej obiektywnego uzasadnienia” (motyw 712). Komisja następnie dokonała analizy innych argumentów, które Microsoft przytoczyła
         w celu wykazania, że odmowa ujawnienia przedmiotowych informacji mogła być uzasadniona koniecznością ochrony jej skłonności
         do innowacji. Komisja zaprzeczyła, odrzuciwszy argumenty Microsoft odnośnie do obawy „sklonowania” jej produktów (motywy od
         713 do 729) i stwierdzając, że ujawnianie informacji dotyczących interoperacyjności jest szeroko stosowaną praktyką w tym
         sektorze przemysłu (motywy od 730 do 735), a także wskazała, że zobowiązanie zaciągnięte przez IBM w stosunku do Komisji w 1984 r.
         nie było co do zasady inne niż nałożone na Microsoft w Decyzji (motywy od 736 do 742) oraz że jej podejście jest zgodne z dyrektywą
         91/250.
      
      220   Niemniej argumentacja Microsoft, rozumiana jako zmierzająca do podważenia legalności oceny Komisji odnośnie do braku istnienia
         obiektywnego uzasadnienia odmowy, nie może być od razu odrzucona jako pozbawiona podstawy, mając na względzie szczególne okoliczności
         niniejszej sprawy.
      
      221   W tej kwestii należy podnieść, że prawa własności intelektualnej powołane przez Microsoft nie zostały stwierdzone jako ważne
         przez sąd krajowy oraz że z tego względu niniejsza sytuacja różni się od tej, która leżała u podstaw ww. w pkt 99 wyroków
         w sprawach Magill i IMS Health. Jednakże należy stwierdzić, że Komisja nie wykluczyła istnienia praw własności intelektualnej
         oraz że w każdym razie wzięła je pod uwagę w ramach swojej analizy uzasadnionego charakteru przedmiotowej odmowy.
      
      222   Centralnym zagadnieniem jest zatem, czy Komisja mogła słusznie wypowiedzieć się, że konieczność ochrony utrzymywanej wartości
         informacji rzekomo objętych prawami własności intelektualnej nie wystarczyła dla stwierdzenia, że odmowa przekazania tych
         informacji była obiektywnie uzasadniona.
      
      223   Komisja dokonała w tym celu oceny, czy, wbrew określonym wyjątkowym okolicznościom rozważania przytoczone przez Microsoft
         stoją na przeszkodzie przyjęciu środka naprawczego. Wynika to z motywu 783 Decyzji, według którego:
      
      „Podstawowe obiektywne uzasadnienie przytoczone przez Microsoft odnosi się do praw własności intelektualnej, których jest
         posiadaczem w odniesieniu do systemu Windows. Jednakże pogłębiona analiza zakresu przedmiotowego ujawnienia pozwala na wniosek,
         że ewentualny negatywny skutek, jaki obowiązek dostarczenia informacji miałby na zamierzenia innowacyjne Microsoft, jest zrekompensowany
         przez pozytywne skutki na poziomie innowacji w całym sektorze (w tym dla Microsoft). Stąd konieczność ochrony zamiarów innowacyjnych
         Microsoft nie powinna stanowić obiektywnego uzasadnienia, które stanowiłoby przeciwwagę dla wyjątkowych okoliczności określonych
         powyżej […]”.
      
      224   Jednakże to do sędziego orzekającego co do istoty należy zbadanie, czy przy ocenie będących w grze interesów został popełniony
         oczywisty błąd, zwłaszcza w związku z ochroną powołanych praw własności intelektualnej i wymaganiami wolnej konkurencji w traktacie
         WE.
      
      225   Stąd sędzia orzekający w przedmiocie środka tymczasowego uważa, że argumenty, które Microsoft podnosi w niniejszej sprawie
         wobec tych kwestii, nie powinny, w ramach postępowania w przedmiocie środka tymczasowego, zostać uznane za wstępnie pozbawione
         podstawy, w związku z czym warunek odnośnie do fumus boni iuris jest spełniony.
      
      b)     W przedmiocie pilnego charakteru
      226   W celu dokonania oceny, czy zawieszenie wykonania art. 5 lit. a)‑c) Decyzji ma charakter pilny, konieczne jest sformułowanie
         kilku uwag wstępnych.
      
       Uwagi wstępne
      227   Uwagi wstępne dotyczą, po pierwsze, przedmiotu środka naprawczego oraz, po drugie, zakresu szkody, jaką Microsoft miałaby
         ponieść.
      
      228   Jeśli chodzi o przedmiot środka zaradczego, należy przypomnieć, że na podstawie art. 5 lit. a) Decyzji Microsoft powinna ujawnić
         „każdemu przedsiębiorstwu zamierzającemu stworzyć i rozpowszechniać systemy operacyjne dla serwerów grupy roboczej” „informacje
         dotyczące interoperacyjności” oraz, „na rozsądnych i niedyskryminujących warunkach”, zezwolić na ich używanie przez te przedsiębiorstwa
         w celu „tworzenia i dystrybucji systemów operacyjnych dla serwerów grupy roboczej”. Tak sformułowany środek naprawczy ma na
         celu nałożenie na Microsoft obowiązku ujawnienia tego, czego odmowy ujawnienia w sposób stanowiący nadużycie pozycji dominującej
         zarzuca jej Komisja [zob. także art. 2 lit. a) oraz motyw 998 Decyzji].
      
      229   Natomiast, jak to wynika z motywów 999 i 1004 Decyzji, środek naprawczy nie nakazuje Microsoft ujawnienia kodów źródłowych,
         czemu ta ostatnia nie zaprzecza w ramach niniejszego postępowania w przedmiocie zastosowania środka tymczasowego.
      
      230   Zgodnie z art. 1 ust 1 Decyzji informacje, do których ujawnienia zobowiązana jest Microsoft, to „wyczerpujące i właściwe specyfikacje
         wszystkich protokołów wdrażanych w systemach operacyjnych Windows dla serwerów grupy roboczej oraz wykorzystywane przez serwery
         grupowe Windows celem dostarczenia grupowym sieciom Windows usług podziału plików i drukowania oraz zarządzania użytkownikami
         i grupami użytkowników, w tym usługi kontrolera domeny Windows, usługa Active Directory oraz usługa »Group Policy«”. W motywie
         999 Decyzji precyzuje się, że „oznacza to jednocześnie wzajemne połączenia i wzajemną bezpośrednią komunikację między serwerem
         grupowym pracującym w Windows i stacją roboczą pracującym w Windows oraz wzajemne połączenie i wzajemną komunikację między
         tymi maszynami, która jest pośrednia i przechodzi przez jeden lub kilka serwerów grupy roboczej pracujących w Windows”.
      
      231   Celem Komisji jest według Decyzji „zagwarantowanie, żeby konkurenci Microsoft tworzyli produkty [kompatybilne] z architekturą
         domeny Windows, która jest [oryginalnie] zintegrowana z dominującym produktem, jaki stanowi system operacyjny Windows dla
         stacji roboczych oraz mogli w ten sposób konkurować z produktami Microsoft w zakresie systemów operacyjnych Windows dla serwerów
         grupy roboczej” (motyw 1003; zob. także motywy od 181 do 184).
      
      232   Wreszcie strony uzgadniają, że zezwolenie na korzystanie ze specyfikacji, przewidziane w art. 5 lit. a) Decyzji, oznacza,
         że specyfikacje, które szczegółowo opisują wymogi, jakie powinien spełniać program, mogą być wdrożone przez konkurentów Microsoft.
         Natomiast strony nie zgadzają się co do okresu niezbędnego do wdrożenia specyfikacji, to znaczy w celu ich przełożenia na
         kod.
      
      233   Jeśli chodzi o zakres szkody, jaką miałaby ponieść Microsoft, należy przypomnieć, że Decyzja nakłada na nią obowiązek ujawnienia
         specyfikacji protokołów stacja robocza–serwer oraz serwer–serwer.
      
      234   We wniosku o zastosowanie środka tymczasowego Microsoft podkreśla różnicę między Decyzją a ugodą amerykańską, wskazując, że
         ugoda zezwala licencjobiorcom na korzystanie z protokołów komunikacyjnych Microsoft stacja robocza–serwer wyłącznie w celu
         zapewnienia interoperacyjności z systemami operacyjnymi Windows dla stacji roboczych, podczas gdy Decyzja nakłada na nią obowiązek
         udzielenia licencji dotyczących tych protokołów w celu ich używania w systemach operacyjnych dla serwerów grupy roboczej dostarczających
         usługi plików i drukowania oraz usługi zarządzania użytkownikami i grupami do każdego systemu operacyjnego Windows dla stacji
         roboczych lub serwerów. Istniejąca różnica między porozumieniem amerykańskim a Decyzją została przedstawiona przez Komisję
         w motywach od 688 do 691.
      
      235   W odpowiedzi na pisemne pytanie prezesa Microsoft wyjaśniła odnośnie do protokołów stacja robocza–serwer, że ugoda amerykańska
         i Decyzja są do siebie podobne w zakresie, w jakim są one wiążące dla Microsoft w kwestii opracowania specyfikacji opisujących
         niektóre spośród jej protokołów, dostarczenia tych specyfikacji konkurentom oraz zezwolenia konkurentom na używanie tych specyfikacji
         w celu zrealizowania w ich produktach protokołów, które Microsoft stworzył w celu ich wykorzystania w jej systemach operacyjnych
         Windows.
      
      236   Na posiedzeniu Microsoft podniósł, że amerykański program licencyjny potrwa do listopada 2009 r. oraz że udzielone licencje
         mają zasięg ogólnoświatowy. Wnioskuje ona z tego, że natychmiastowe wykonanie obowiązku upowszechnienia specyfikacji protokołów
         stacja robocza–serwer nie jest konieczne, skoro ugoda amerykańska pozwoli na osiągnięcie tego samego rezultatu do momentu
         orzeczenia przez sąd co do istoty sprawy.
      
      237   W tym względzie prezes przypomina, że decyzja jest natychmiast wykonalna oraz że zawieszenie jej wykonalności może zostać
         zarządzone jedynie w warunkach przewidzianych w Traktacie WE, Statucie Trybunału Sprawiedliwości i regulaminie Sądu. Natychmiastowa
         wykonalność decyzji nie jest zatem w żaden sposób uzależniona od konieczności jej wykonania.
      
      238   Niemniej powyższe czynniki zostaną wzięte po uwagę w ramach analizy pilnego charakteru zarządzenia zawieszenia obowiązku upowszechnienia
         specyfikacji protokołów stacja robocza–serwer.
      
      239   Ta argumentacja przedstawiona przez Microsoft na posiedzeniu skłania do przeprowadzenia oddzielnej analizy warunku pilnego
         charakteru w zależności od tego, czy Decyzja narzuca spółce upowszechnienie specyfikacji protokołów komunikacyjnych serwer–serwer,
         z jednej strony, oraz specyfikacji protokołów komunikacyjnych stacja robocza–serwer, z drugiej.
      
       W przedmiocie poważnej i niepowetowanej szkody spowodowanej obowiązkiem upowszechnienia specyfikacji protokołów komunikacyjnych
      240   Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem pilny charakter wniosku o zastosowanie środka tymczasowego powinien być oceniany z punktu
         widzenia konieczności orzeczenia tymczasowego w celu zapobieżenia poważnej i niepowetowanej szkody dla strony występującej
         o zastosowanie środka tymczasowego (postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 6 lutego 1986 r. w sprawie 310/85 R Deufil przeciwko
         Komisji, Rec. str. 537, pkt 15; postanowienie Prezesa Sądu z dnia 30 czerwca 1999 r. w sprawie T‑13/99 R Pfizer Animal Health
         przeciwko Radzie, Rec. str. II-1961, pkt 134). To do tej ostatniej należy udowodnienie, że nie może czekać na wynik postępowania
         poniesienia szkody o takim charakterze (postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 8 maja 1991 r. w sprawie C‑356/90 R Belgia
         przeciwko Komisji, Rec. str. I-2423, pkt 23; postanowienia Prezesa Sądu z dnia 30 kwietnia 1999 r. w sprawie T‑44/98 R II
         Emesa Sugar przeciwko Komisji, Rec. str. II-1427, pkt 128 oraz z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie T‑151/01 R Duales System
         Deutschland przeciwko Komisji, Rec. str. II‑3295, pkt 187).
      
      241   Ewentualna szkoda powinna być pewna lub przynajmniej stwierdzona z wystarczającym prawdopodobieństwem, przy czym skarżący
         pozostaje zobowiązany do udowodnienia faktów stanowiących podstawę zakładanej szkody [postanowienie Trybunału z dnia 29 czerwca
         1993 r. w sprawie C‑280/93 R Niemcy przeciwko Radzie, Rec. str. I‑3667 oraz postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 14 grudnia
         1999 r. w sprawie C‑335/99 P(R) HFB i in. przeciwko Komisji, Rec. str. I‑8705, pkt 67].
      
      242   W niniejszej sprawie Microsoft podnosi, że wykonanie Decyzji naruszyłoby, po pierwsze, jej prawa własności intelektualnej
         oraz, po drugie, jej swobodę gospodarczą i możliwości rozwoju jej produktów. Twierdzi ona również, że wykonanie Decyzji zmieni
         warunki na rynku w sposób nieodwracalny.
      
      243   Każdy z tych trzech rodzajów szkód będzie przedmiotem oddzielnej analizy.
      –       W przedmiocie utrzymywanego naruszenia praw własności intelektualnej
      244   Microsoft twierdzi, że wykonanie Decyzji zobowiąże ją do udzielenia jej konkurentom licencji dotyczących informacji o dużej
         wartości, podlegających ochronie z tytułu praw własności intelektualnej.
      
      245   Należy zatem poddać analizie, czy Microsoft udowodniła w sposób konkretny, w jakim zakresie skutki Decyzji mają charakter
         poważny i nieodwracalny. W tym celu należy oddzielić kwestię, czy ujawnienie informacji dotyczących interoperacyjności stanowi
         samo w sobie poważną i nieodwracalną szkodę dla Microsoft, od kwestii, czy korzystanie z tych informacji przez jej konkurentów
         spowoduje poważne i nieodwracalne konsekwencje.
      
      W przedmiocie upowszechnienia informacji dotyczących interoperacyjności
      246   Informacje, do których ujawnienia jest zobowiązana Microsoft, są, jak się utrzymuje, chronione przez prawa własności intelektualnej
         oraz stanowią dużą wartość. Mając na uwadze argumentację Microsoft, należy następnie dokonać oceny, czy, po pierwsze, naruszenie
         wyłącznych uprawnień podmiotu uprawnionego z tytułu prawa własności intelektualnej oraz, z drugiej strony, obowiązek ujawnienia
         informacji, stanowią poważną i nieodwracalną szkodę.
      
      247   Po pierwsze, Microsoft podnosi, że zobowiązując ją do udzielenia licencji jej konkurentom, Decyzja narusza posiadane przez
         nią prawa własności intelektualnej do informacji, których ujawnienia wymaga decyzja.
      
      248   Bez konieczności zajmowania stanowiska w przedmiocie istnienia praw własności intelektualnej w niniejszej sprawie lub w konsekwencji
         w kwestii, czy wykonanie Decyzji rzeczywiście zobowiąże Microsoft do udzielenia licencji wpływających na jej prawo autorskie
         lub jej patenty, oczywiste jest, że w przypadku gdyby dotyczyło to takich praw, fakt zobowiązania przedsiębiorstwa do udzielenia
         licencji wpływających na jego prawa własności intelektualnej stanowiłby sam w sobie zasadnicze naruszenie wyłącznych uprawnień,
         które z nich wynikają.
      
      249   Niemniej naruszenie to jest nieuniknioną konsekwencją orzecznictwa wynikającego z ww. w pkt 99 wyroku w sprawie IMS Health,
         ponieważ analiza sądu wspólnotowego polega na wyważeniu, z jednej strony, ochrony przyznanej przez prawo własności intelektualnej
         osobie uprawnionej a, z drugiej strony, wymogów wolnej konkurencji usankcjonowanej w Traktacie WE. Stąd, gdy Komisja uznaje,
         przy wystąpieniu wyjątkowych okoliczności, że wymogi wolnej konkurencji nakazują nałożenie na przedsiębiorstwo posiadające
         pozycję dominującą obowiązku udzielenia licencji dotyczącej jego praw własności intelektualnej, wynika z tego w sposób nieunikniony
         naruszenie uprawnień posiadacza tych praw. W niniejszej sprawie sam fakt nałożenia na Microsoft obowiązku udostępnienia jej
         specyfikacji przedsiębiorstwom konkurencyjnym stanowi naruszenie wyłącznych praw autora, przy założeniu, że specyfikacje protokołów
         komunikacyjnych podlegają ochronie prawa autorskiego od chwili ich sporządzenia. Tym samym, sam fakt braku możliwości wykorzystania
         jej patentów w opinii Microsoft stanowi naruszenie uprawnień przyznanych wynalazcy, przy założeniu, że niektóre protokoły
         podlegają ochronie z tytułu patentów i że ich użycie okazuje się nie do ominięcia dla przedsiębiorstw, o których mowa w art. 5
         Decyzji.
      
      250   Niemniej stwierdzenie, że naruszenie wyłącznych uprawnień posiadacza prawa stanowi samo w sobie i niezależnie od okoliczności
         danej sprawy, poważną i nieodwracalną szkodę, oznaczałoby, że warunek pilnego charakteru jest zawsze spełniony, w przypadku
         gdy akt, o którego zawieszenie wykonania się wnosi, należy do kategorii aktów objętych orzecznictwem wynikającym z ww. w pkt
         99 wyroku w sprawie IMS Health.
      
      251   W takich okolicznościach konieczne jest zatem zbadanie, czy, mając na uwadze okoliczności tej sprawy, naruszenie praw własności
         intelektualnej do momentu wydania orzeczenia co do istoty sprawy może spowodować powstanie poważnej i nieodwracalnej szkody,
         poza samym naruszeniem wyłącznych uprawnień podmiotu uprawnionego (zob. podobnie postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 11
         maja 1989 r. w sprawach połączonych 76/89 R, 77/89 R i 91/89 R RTE i in. przeciwko Komisji, Rec. str. 1141, pkt 18; ww. w pkt
         133 postanowienie w sprawie IMS Health przeciwko Komisji, pkt 126‑131).
      
      252   Po drugie, Microsoft podnosi, że przyczynę jej szkody stanowi fakt, iż przedmiotem ujawnienia w tym przypadku są informacje
         niejawne i cenne.
      
      253   W tym względzie należy wpierw stwierdzić, iż bezspornym jest, że od momentu nabycia wiedzy na temat informacji utrzymywanej
         dotychczas w tajemnicy – albo z uwagi na istnienie prawa własności intelektualnej, albo jako tajemnicy handlowej – wiedza
         ta trwa. Ewentualne stwierdzenie nieważności Decyzji nie pozwoli na usunięcie z pamięci tej informacji, a odszkodowanie będzie
         bardzo trudne z uwagi na małe prawdopodobieństwo wyrażenia w liczbach wartości transferu wiedzy. Microsoft nie wyjaśnia jednak,
         jaką nieodwracalną szkodę mógłby jej spowodować zwykły fakt uzyskania przez osoby trzecie wiedzy na temat ujawnionych przez
         nią danych, w przeciwieństwie do możliwości rozwoju nowych produktów, wynikającego z tej wiedzy.
      
      254   Następnie należy zauważyć, że ujawnienie informacji utrzymywanej dotychczas w tajemnicy niekoniecznie wywoła powstanie poważnej
         szkody.
      
      255   W niniejszej sprawie Microsoft jednakże podnosi, w istocie, że informacje dotyczące interoperacyjności mają szczególną wartość.
         Ta wartość polega przede wszystkim, z jednej strony, na tym, że protokoły komunikacyjne są owocem znaczących i kosztownych
         wysiłków, oraz, z drugiej strony, na tym, że ich zastosowanie w handlu jest znaczące. Microsoft dodaje, że sformułowanie specyfikacji
         jest również kosztowne.
      
      256   Prezes uznaje, że biorąc pod uwagę akta sprawy, dowód na poważny charakter tej szkody nie został przedstawiony. W szczególności
         niejasne stwierdzenie, zgodnie z którym protokoły komunikacyjne Microsoft miały „kosztować dziesiątki milionów dolarów [amerykańskich]”,
         choćby nawet było uzasadnione, nie jest wsparte żadnym dowodem. Ponadto należy wziąć pod uwagę, że takie wydatki zostaną częściowo
         zrekompensowane przez opłaty, jakich Microsoft będzie mogła wymagać za używanie jej protokołów w ramach licencji udzielnych
         w wykonaniu Decyzji.
      
      257   W każdym razie szkody finansowej, o której mowa w poprzednim punkcie, nie można uznać za poważną, mając na uwadze potęgę finansową
         Microsoft, której obrót osiągnięty w ciągu amerykańskiego roku bilansowego obejmującego okres od lipca 2002 r. do czerwca
         2003 r. wyniósł, zgodnie z motywem 1 Decyzji, 30 701 milionów euro (zob. podobnie postanowienie prezesa Trybunał z dnia 23 maja
         1990 r. w sprawach połączonych C‑51/90 R i C‑59/90 R Comos‑Tank i in. przeciwko Komisji, Rec. str. I-2167, pkt 26).
      
      258   Według Microsoft, waga informacji będących przedmiotem postępowania związana jest następnie z faktem, że specyfikacje protokołów
         komunikacyjnych serwer–serwer zawierają znaczną liczbę informacji dotyczących funkcjonowania katalogu „Active Directory” w ramach
         systemów operacyjnych Windows. Jej protokoły komunikacyjne serwer–serwer nie są prostymi interfejsami niemającymi związku
         z podstawowym zastosowaniem funkcji dostępnych przez te interfejsy. W konsekwencji przekazanie protokołów konkurentom doprowadziłoby
         do przekazania im znacznej liczby informacji odnośnie do sposobu, w jaki funkcje te są dostarczane (załącznik R.2; załącznik
         T.7; załącznik U.1, Madnicka i Meyera „Odpowiedź na dokument M. Alepina, załączony do pisma CCIA oraz do uwag [FSF‑Europe]”
         i załącznik U.2).
      
      259   Prezes stwierdza, po pierwsze, że Microsoft podnosi w swoich pismach, że jest zobowiązana do ujawnienia informacji dotyczących
         wewnętrznej struktury lub nowatorskich aspektów jej produktów, lecz konkretne przykłady odnoszą się wyłącznie do protokołów
         powielających Active Directory oraz, po drugie, że to twierdzenie jest oparte na analizach Madnicka i Meyera, z jednej strony,
         i M. Campbella‑Kelly’ego, z drugiej.
      
      260   W tym względzie prezes stwierdza, że twierdzeń Microsoft nie można uznać za wystarczająco udowodnione.
      261   Twierdzenie Microsoft, zgodnie z którym informacje, które powinna ona przekazać, ujawnią sposób funkcjonowania jej produktów,
         jest zilustrowane przez tylko jeden przykład Active Directory, określony w Decyzji jako usługa katalogu zawarta w Windows
         2000 Server (motyw 149). W uwagach odnośnie do wniosków interwencyjnych Microsoft ponownie podkreśliła, że „specyfikacje okażą
         się bardzo instrukcyjne dla konkurentów odnośnie do sposobu funkcjonowania istotnych składników systemów operacyjnych Windows
         dla serwerów, takich jak Active Directory”. Na pytanie postawione na posiedzeniu przez prezesa, czy specyfikacje ujawniłyby
         elementy dotyczące składników systemów operacyjnych Windows dla serwerów, innych niż katalog Active Directory, także nie udzielono
         jasnej i przekonującej odpowiedzi. W tej kwestii jeden z ekspertów Microsoft w końcu wskazał, iż „myśli”, że wyjawiłoby również
         reguły zarządzania katalogiem.
      
      262   Jednakże stwierdzenia ekspertów Microsoft oraz powołane przykłady dotyczące Active Directory opierają się na analizach (zob.
         pkt 116 powyżej), które były silnie krytykowane przez Komisję oraz interwenientów po jej stronie. Podważyli oni założenia
         zawarte w tych analizach, a zwłaszcza że protokoły wykorzystywane w celu zapewnienia komunikacji między dwiema kopiami tego
         samego systemu operacyjnego, jak również metoda powielania są „ściśle połączone”. Zaprzeczenia Komisji – oparte na dokumentacji
         sporządzonej przez ekspertów (załącznik S.2 oraz załącznik U.1, „Memorandum przygotowane przez OTR z dnia 10 września 2004 r.”.)
         – FSF‑Europe, jak również, przed ich wystąpieniem ze sprawy, CCIA oraz Novell dotyczą zasadniczo niejasnych i opartych na
         domniemaniach dowodów zawartych w analizie Madnicka i Meyera oraz występowania w tych analizach teorii sprzecznych z praktykami
         Microsoft. W załączniku 3 do wniosku interwencyjnego CCIA M. Alepin podnosi, że poprawnie napisane specyfikacje protokołów
         wyjawiają bardzo mało lub nic odnośnie do struktury wewnętrznej, algorytmów oraz innych nowatorskich aspektów systemów operacyjnych.
      
      263   Wobec takich zaprzeczeń i w braku innych, bardziej szczegółowych dowodów przedstawionych przez Microsoft nie można uznać za
         udowodnione stwierdzeń, zgodnie z którymi specyfikacje wyjawiają więcej, niż jest konieczne dla zapewnienia żądanej przez
         Komisję interoperacyjności.
      
      264   Tym samym, jak to podnosi Komisja w odpowiedzi na pytanie pisemne, twierdzenia Microsoft, zgodnie z którymi jedyny algorytm
         kompresji używany przez Active Directory musi zostać ujawniony na podstawie środka naprawczego nałożonego w Decyzji, nie jest
         możliwy do sprawdzenia z uwagi na brak obiektywnych dowodów wystarczających do tego celu.
      
      265   W tym względzie prezes uznaje, że Microsoft miała możliwość i prawo przedłożenia Komisji, i tylko Komisji, dokumentacji technicznej,
         w której miałaby możliwość omówienia stopnia szczegółowości specyfikacji oraz ryzyka ujawnienia informacji wykraczających
         poza samą interoperacyjność żądaną przez Komisję. Microsoft jednakże nie zrobiła tego w toku postępowania administracyjnego.
         Podobnie po przyjęciu Decyzji Microsoft mogła przedstawić powody, dla których nie można było przewidzieć skutecznych środków
         bezpieczeństwa mających na celu pokonanie tej trudności. W szczególności Komisja stwierdziła na posiedzeniu, że w dniu 30
         lipca 2004 r. wystąpiła do Microsoft o przekazanie jej specyfikacji celem dokonania analizy, lecz nigdy ich jej nie przekazano,
         czemu Microsoft nie zaprzecza.
      
      W przedmiocie wykorzystania informacji dotyczących interoperacyjności
      266   Microsoft podnosi, że wykorzystanie informacji dotyczących interoperacyjności będzie, od momentu ujawnienia, przyczyną wielu
         poważnych i nieodwracalnych szkód.
      
      W przedmiocie twierdzenia o możliwości rozmycia informacji
      267   Microsoft utrzymuje, że wyjawione informacje mogą być wykorzystane przez jej konkurentów, że istnieje ryzyko ich upublicznienia
         oraz że ich wykorzystywanie po stwierdzeniu nieważności Decyzji nie będzie możliwe do sprawdzenia.
      
      268   Argumentacja ta nie uwzględnia możliwości zastosowania umownych środków ochronnych dotyczących tajemnicy oraz używania przedmiotowych
         informacji w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie Sądu co do istoty sprawy, chociaż takie klauzule są zwykłą praktyką w sektorze.
         Klauzule tajności, w razie konieczności obwarowane karami umownymi, będą mogły być zawarte w umowach licencyjnych zawieranych
         z przedsiębiorstwami zainteresowanymi tworzeniem i dystrybucją produktów konkurencyjnych wobec produktów Microsoft w rozumieniu
         art. 5 lit. a) Decyzji.
      
      269   Komisja wskazała w tej kwestii, że Microsoft mogła wymagać rozsądnych umownych środków ochronnych dotyczących ujawnienia informacji,
         w celu uniemożliwienia dalszego korzystania z informacji ujawnionych konkurentom, jeśli zostanie stwierdzona nieważność Decyzji.
         Umowy licencji oraz porozumienia w sprawie transferu technologii zawarte w ramach MCPP stanowią w tym względzie elementy odniesienia.
      
      270   W tym kontekście należy podnieść, że sama Microsoft wskazała w swoim wniosku o zastosowanie środka tymczasowego, że wyjawienie
         jej konkurentom tajemnicy handlowej będzie obwarowane obowiązkiem zachowania tajemnicy przez tych ostatnich (zob. pkt 125
         powyżej).
      
      271   Należy dodać, że Microsoft zobowiązała się w ramach porozumienia z Sun Microsystems do przekazania specyfikacji jej protokołów
         komunikacyjnych serwer–serwer. Microsoft nie wyjaśniła jednak powodów, dla których umowne środki ochronne identyczne do umieszczonych
         w tym porozumieniu nie pozwoliłyby jej na zapewnienie, że informacje ujawnione w wykonaniu Decyzji nie przedostaną się do
         wiadomości publicznej. Ponadto, jak to wynika z motywu 211 Decyzji, „[w] latach 90. Microsoft zawarła licencje z AT&T dotyczącą
         przekazania niektórych elementów kodu źródłowego Windows”. Tak więc Microsoft nie wyjaśniła powodów, dla których nie byłaby
         ona w stanie wykorzystać tych samych umownych środków ochronnych, co środki, które powinny być przewidziane przez to porozumienie
         z AT&T, w celu ujawnienia specyfikacji, o których mowa w art. 5 Decyzji.
      
      272   Możliwość zastosowania odpowiednich środków ochronnych odpowiada również obawie Microsoft, że ujawniona wiedza zostanie rozpowszechniona
         do takiego stopnia, że stanie się częścią własności publicznej. Poza faktem, że zawarcie licencji nie oznacza w żaden sposób,
         że omawiane dane są z prawnego punktu widzenia w sferze własności publicznej, przynajmniej w odniesieniu do praw własności
         intelektualnej, twierdzenie Microsoft o powstaniu szkody z góry zakłada naruszenie przez osoby trzecie ich zobowiązań umownych,
         czego nie można domniemywać (zob. podobnie postanowienie prezesa Sądu z dnia 15 lipca 1998 r. w sprawie T‑73/98 R Prayon Rupel
         przeciwko Komisji, Rec. str. II-2769, pkt 41).
      
      273   Jeśli chodzi o brak możliwości kontroli nad korzystaniem z informacji po stwierdzeniu nieważności Decyzji, zdaniem Microsoft
         uproszczeniem jest pogląd, iż korzystanie ze specyfikacji protokołów komunikacyjnych byłoby możliwe do natychmiastowego wykrycia
         w razie stwierdzenia nieważności Decyzji, a to z uwagi na utrzymanie interoperacyjności konkurencyjnych systemów operacyjnych
         dla serwerów grupy roboczej oraz systemów operacyjnych Windows dla serwerów. Jednakże Microsoft w uwagach dotyczących wniosków
         interwencyjnych wskazała, że „bez dostępu do kodu źródłowego produktów konkurencyjnych” nie mogłaby ustalić, w jakim zakresie
         konkurenci wykorzystują wiedzę, którą uzyskali z uwagi na fakt ich dostępu do specyfikacji protokołów komunikacyjnych Microsoft.
         Z tej argumentacji wynika, że Microsoft uważa za możliwe określenie zakresu wykorzystania przez konkurentów wiedzy, którą
         uzyskali dzięki specyfikacjom protokołów komunikacyjnych, mając dostęp do kodu źródłowego ich produktów w razie stwierdzenia
         nieważności Decyzji. Tak więc możliwość, że niezależny ekspert – powołany wspólnie przez umawiające się strony lub, w braku
         zgody, przez Komisję – będzie miał dostęp do kodu źródłowego produktów konkurentów Microsoft w celu takiej weryfikacji, może
         być przewidziana w umowach licencyjnych zawieranych z przedsiębiorstwami, o których mowa w art. 5 Decyzji. Ponadto Microsoft
         może przewidzieć w tych umowach licencyjnych sankcje pieniężne w celu uniemożliwienia konkurentom, w razie stwierdzenia nieważności
         Decyzji, wprowadzenia do obrotu produktów zawierających informacje dotyczące interoperacyjności. Takie zastrzeżenia umowne
         dotyczące sposobów weryfikacji oraz sankcji nakładanych w razie naruszenia zobowiązania do nieskorzystania z informacji w razie
         ewentualnego stwierdzenia nieważności Decyzji należy uznać za wystarczające w celu uniknięcia wystąpienia nieodwracalnej szkody.
      
      274   Ponadto należy stwierdzić, że ocenę przeprowadzoną w poprzednim punkcie wzmacnia deklaracja złożona na posiedzeniu przez Novell,
         że jest skłonna do udzielenia dostępu do kodu źródłowego jej produktów w celu umożliwienia w razie ewentualnego stwierdzenia
         nieważności Decyzji weryfikacji nieużywania informacji dotyczących interoperacyjności. Jednakże Microsoft nie udzieliła odpowiedzi
         w tym względzie.
      
      W przedmiocie twierdzenia o możliwości pozostawania produktów w kanałach dystrybucji
      275   Microsoft podnosi, że Decyzja będzie naruszać w sposób trwały jej prawa własności intelektualnej – a dokładniej prawo wykorzystania
         jej patentów – ponieważ w razie stwierdzenia nieważności Decyzji produkty zawierające jej technologie pozostaną w kanałach
         dystrybucji i w rękach klientów.
      
      276   Prezes stwierdza, że Microsoft nie udowodniła poważnej i nieodwracalnej szkody, jaką spowodują te okoliczności.
      277   Po pierwsze, moment, w którym produkty konkurencyjne stosujące specyfikacje zostaną wprowadzone na rynek nie jest znany. W tym
         względzie bezspornym jest, że przedsiębiorstwa, które otrzymają informacje, muszą wpierw zastosować specyfikacje, a następnie
         wprowadzić na rynek swoje produkty. Na posiedzeniu przedstawiciel Microsoft zadeklarował, że specyfikacje protokołów komunikacyjnych
         mogą być gotowe w terminie od trzech do czterech tygodni.
      
      278   Całkowity okres od dnia otrzymania specyfikacji do dnia wprowadzenia na rynek produktów został oszacowany przez Komisję w Decyzji
         na kilka lat (motywy od 719 do 721 Decyzji). W swoich uwagach Komisja odsyła do „pisma Sun [Microsystems] skierowanego do
         Komisji i opatrzonego datą 20 lipca 2004 r.”., którego pkt 3 odwołujący się do specyfikacji protokołów komunikacyjnych serwer–serwer,
         wskazuje, co następuje:
      
      „Z pomocą ekipy złożonej ze [znacznej liczby] inżynierów, Sun [Microsystems] potrzebowała [ponad roku], aby doprowadzić do
         końca prace związane ze stworzeniem i wprowadzeniem na rynek działającej wersji AS/U stworzonego w oparciu o informacje uzyskane
         od AT&T. Z powodów, które zostaną przedstawione później, Sun [Microsystems] liczy, że trzeba więcej czasu dla opracowania
         kompleksowego produktu na podstawie specyfikacji technicznych dostarczonych w ramach »Technical Collaboration Agreement« zawartego
         z Microsoft w kwietniu 2004 r.”.
      
      279   Ponadto CCIA w piśmie przedstawionym przed rezygnacją z interwencji podnosi, że „nawet jeśli informacje byłyby ujawnione jutro
         (i przy założeniu, że są kompletne i właściwe), to jest jasne, że zabrałoby parę lat (przynajmniej dwa), zanim któryś z konkurentów
         Microsoft mógłby wprowadzić na rynek produkt wykorzystujący te informacje”. Twierdzenie to oparte jest na załączniku CCIA.R.3,
         w którym M. Alepin uznaje, że jest całkowicie nierealne założenie, iż produkty całkowicie kompatybilne będzie można wprowadzić
         na rynek w terminie dwóch lat (pkt 84). SIIA i, przed rezygnacją z interwencji, Novell przytoczyły taką samą argumentację
         w swoich pismach.
      
      280   Microsoft, poproszona o zajęcie stanowiska na piśmie wobec tych informacji dotyczących oceny czasu niezbędnego do implementacji
         jej własnych specyfikacji, wskazała co do zasady, że okres potrzebny do wdrożenia specyfikacji zależy w znacznej mierze od
         środków zaangażowanych w tę pracę. Na posiedzeniu Microsoft oświadczyła, że produkt może być wprowadzony na rynek w terminie
         krótszym niż kwartał, jednak nie przedstawiła ani jakichkolwiek dostatecznych szczegółów, ani dowodów umożliwiających poparcie
         tego twierdzenia i sprawdzenie jego podstawy. Nie można zatem przyjąć tego ostatniego oświadczenia.
      
      281   Z powyższego wynika, bez uszczerbku dla faktu, iż konkurentom Microsoft niezbędny będzie pewien czas dla sprzedaży ich produktów
         kompatybilnych z systemem operacyjnym Windows dla serwerów grupy roboczej, że nie można sądzić, iż te kompatybilne produkty
         zostaną wprowadzone na rynek w krótkim czasie. W konsekwencji skutek, na który skarży się Microsoft, wystąpiłby w każdym razie
         w konkretnej formie jedynie w ograniczonym okresie, między datą wprowadzenia na rynek przedmiotowych produktów a datą wydania
         wyroku w sprawie głównej.
      
      282   Po drugie, szkoda wynikająca ewentualnie z faktu, że produkt stosujący specyfikacje protokołów Microsoft pozostaje w kanałach
         dystrybucyjnych, nie może być uznana za mającą charakter nieodwracalny, ponieważ skutek tego rodzaju jest w sposób nieunikniony
         ograniczony w czasie, gdyż produkty albo zostaną sprzedane i zainstalowane w przedsiębiorstwach, które je zakupiły (zob. poniżej
         pkt 283), albo niesprzedane produkty staną się technologicznie przestarzałe.
      
      283   Po trzecie, należy stwierdzić, że Microsoft ma podstawę do twierdzenia, że nawet w razie stwierdzenia nieważności Decyzji
         produkty konkurencyjne pozostaną zainstalowane w przedsiębiorstwach, które je nabyły. Niemniej fakt ten nie może być uznany
         za przyczynę poważnej i nieodwracalnej szkody, ponieważ, po pierwsze, Microsoft nie wykazała, w jaki sposób obecność tych
         produktów w sieciach klientów znacznie zaszkodziłaby jej działalności w przyszłości, oraz, po drugie, jest prawdopodobne,
         że wartość handlowa tych produktów, które odpowiadałyby na zapotrzebowanie klientów przed wydaniem orzeczenia co do istoty
         sprawy, spadnie natychmiast w razie stwierdzenia nieważności Decyzji przez Sąd.
      
      284   Odnośnie do tego ostatniego punktu należy uściślić, że po ewentualnym stwierdzeniu nieważności Decyzji Microsoft mogłaby utrudnić
         konkurencyjnym systemom operacyjnym kompatybilność z nowymi wersjami systemów Windows przez zmianę jej protokołów komunikacyjnych
         serwer–serwer oraz w związku z tym obniżyć znacznie i szybko wartość konkurencyjnych produktów. Techniczna możliwość naruszenia
         interoperacyjności między środowiskiem Windows a konkurencyjnymi systemami operacyjnymi dla serwerów grupy roboczej zainstalowanych
         w przedsiębiorstwach – która jest tego rodzaju, że pozwala Microsoft na czerpanie następnie wyłącznej korzyści z późniejszych
         modyfikacji – została potwierdzona na posiedzeniu, bez sprzeciwu Microsoft w tej kwestii.
      
      285   Zakładając nawet, że Microsoft zdecyduje nie zmieniać swoich protokołów komunikacyjnych po ewentualnym stwierdzeniu nieważności
         Decyzji, utrzymanie konkurencyjnych systemów operacyjnych dla serwerów grupy roboczej w sieciach nie spowodowałoby też nieodwracalnej
         szkody. Na posiedzeniu Microsoft oświadczyła, że w razie stwierdzenia nieważności Decyzji będzie technicznie możliwe przerwanie
         interoperacyjności z konkurencyjnymi systemami operacyjnymi dla serwerów grupy roboczej, lecz że byłoby nie do pomyślenia
         z punktu widzenia handlowego nie zapewnić kompatybilności „wstecz” między starymi i nowymi systemami. Jednakże jeśli utrzymanie
         tej kompatybilności pozwoli konkurencyjnym systemom operacyjnym na interoperowanie w sieci z nową wersją systemów operacyjnych
         Windows, to nie zmienia to faktu, że poprzednie systemy nie są tak zaawansowane technologicznie jak późniejsze systemy i że
         w perspektywie handlowej staną się one szybko przestarzałe. W tym względzie należy przypomnieć, że jeśli zostałaby stwierdzona
         nieważność Decyzji przez Sąd, konkurenci Microsoft nie mogliby już korzystać z informacji dotyczących interoperacyjności,
         o których mowa w art. 5 tej Decyzji (zob. powyżej pkt 273) oraz że w konsekwencji kompatybilność „wstecz” byłaby zapewniona
         tylko dla systemów operacyjnych dla serwerów grupy roboczej wprowadzonych na rynek przez konkurentów przed datą ewentualnego
         stwierdzenia nieważności.
      
      W przedmiocie twierdzenia o możliwości „klonowania” powoływanych produktów
      286   Microsoft utrzymuje, że przedmiotowe informacje mogłyby być wykorzystane w celu „klonowania” jej produktów. Oświadcza ona,
         że od momentu, od którego konkurenci uzyskaliby pogłębioną wiedzę o wewnętrznych sposobach funkcjonowania systemów operacyjnych
         Microsoft, analizując specyfikacje protokołów komunikacyjnych chronionych przez prawa autorskie, będą mogli wykorzystać to
         w swoich własnych produktach. Tak więc byłoby trudne, a nawet niemożliwe, ustalenie przez Microsoft oraz władze sądowe, czy
         konkurenci korzystają z tej wiedzy przy tworzeniu swoich własnych systemów operacyjnych dla serwerów.
      
      287   W tym względzie należy przypomnieć, że przesłanki takiego rozumowania, zgodnie z którym możliwe będzie uzyskanie informacji
         wykraczającej poza próg informacji dotyczących interoperacyjności, nie można uznać za wykazaną (zob. powyżej pkt 260‑265).
      
      288   Ponadto stwierdzenie Microsoft jest oparte na interpretacji art. 5 Decyzji, która nie uwzględnia motywów tej ostatniej. W istocie
         wskazanie zawarte w art. 5, zgodnie z którym Microsoft powinna zezwolić na wykorzystanie specyfikacji dla jej protokołów „w
         celu tworzenia i dystrybucji systemów operacyjnych dla serwerów grupy roboczej”, powinno być odczytywane w świetle motywów
         1003 i 1004 Decyzji. Zgodnie z motywem 1003 „celem [Decyzji] jest zapewnienie, że konkurenci Microsoft stworzą produkty [kompatybilne]
         z architekturą domeny Windows, która jest [oryginalnie] wbudowana w produkt dominujący, jaki stanowi system operacyjny Windows
         dla stacji roboczych, oraz będą mogli w ten sposób konkurować z produktami Microsoft w zakresie systemów operacyjnych dla
         serwerów grupy roboczej”. Odnośnie do motywu 1004, uściśla on, że „jeśli chodzi o wykorzystanie ujawnionych specyfikacji,
         to nie będą one też powielane, przystosowywane, ustalane lub zmieniane, lecz będą używane przez podmioty trzecie w celu napisania
         ich własnych interfejsów zgodnych z tymi specyfikacjami”.
      
      289   Wynika z tego, że art. 5 Decyzji należy rozumieć w ten sposób, iż użycie protokołów jest dozwolone jedynie dla celów interoperacyjności
         oraz że w konsekwencji używanie protokołów w innych celach nie jest dozwolone. Komisja na posiedzeniu wyraźnie potwierdziła
         tę wykładnię oraz kładła nacisk na fakt, że przestrzeganie tego ograniczenia będzie możliwe do zweryfikowania przez „niezależnego
         przedstawiciela Microsoft”, o którym mowa w art. 7 Decyzji.
      
      –       W przedmiocie twierdzenia o naruszeniu swobody gospodarczej
      290   Microsoft twierdzi, że jej swoboda określania podstawowych elementów polityki handlowej zostanie naruszona z uwagi na fakt
         wykonania Decyzji: ta ostania zobowiązuje ją do ujawnienia konkurentom informacji, pozbawia ją zdolności do rozwoju jej produktów
         oraz zmusza ją do „uodpornienia” jej protokołów.
      
      291   W tym względzie należy podnieść, że zasadniczo każda Decyzja wydana na podstawie art. 82 WE, zobowiązując przedsiębiorstwo
         mające pozycję dominującą do zaprzestania nadużywania tej pozycji, powoduje nieuniknioną zmianę w polityce handlowej tego
         przedsiębiorstwa. Nałożonego na przedsiębiorstwo obowiązku zmiany postępowania nie można uznać za stanowiący sam w sobie podstawę
         poważnej i nieodwracalnej szkody, chyba żeby przyjąć, że wymóg pilnego charakteru jest spełniony za każdym razem, gdy Decyzja,
         o której zawieszenie wykonania wnioskuje się, nakazuje zaprzestanie postępowania stanowiącego nadużycie pozycji dominującej.
      
      292   W sytuacji gdy podmiot skarżący powołuje naruszenie swobody gospodarczej w celu wykazania istnienia pilnego charakteru zarządzenia
         wnioskowanego środka tymczasowego, do niego należy przedstawienie dowodu albo na okoliczność, że wykonanie zaskarżonego aktu
         zobowiąże ją do zmiany zasadniczych elementów jej polityki handlowej i że skutki wywołane wykonaniem tego aktu uniemożliwią
         jej, nawet po wydaniu orzeczenia na jej korzyść, powrót do jej pierwotnej polityki handlowej, albo że te skutki spowodują
         po jej stronie poważną i nieodwracalną szkodę innego charakteru, przy czym należy pamiętać, że to w świetle okoliczności każdego
         przypadku należy oceniać ewentualną szkodę.
      
      293   Stąd w ww. postanowieniach w sprawie Bayer przeciwko Komisji (powyżej pkt 138) oraz w sprawie IMS Health przeciwko Komisji
         (powyżej pkt 133), powołanych przez Microsoft, prezes, orzekający w przedmiocie środka tymczasowego, ocenił konsekwencje naruszeń
         swobody przedsiębiorstw w określaniu ich polityki handlowej w świetle skutków wykonania aktu.
      
      294   W ww. w pkt 138 postanowieniu w sprawie Bayer przeciwko Komisji prezes rzeczywiście pokreślił, że „[w] niniejszej sprawie,
         gdyby teza skarżącej została uznana przez Sąd za uzasadnioną, to natychmiastowe zastosowanie przedmiotowego przepisu pociągałoby
         za sobą pozbawienie zainteresowanej możliwości określania w dowolny sposób zasadniczych elementów jej polityki handlowej”
         (pkt 54). Ponadto stwierdził on, że „sytuacja tego typu mogłaby wyrządzić skarżącej poważną szkodę szczególnie w kontekście
         sektora farmaceutycznego, który charakteryzuje stosowanie przez krajowe służby zdrowia mechanizmów ustalania i kontroli cen
         oraz sposobów zwrotu wywołującego silne dysproporcje stosowanych cen dla tego samego leku w różnych Państwach Członkowskich”
         (pkt 55). Uznawszy sektorową reglamentację cen za czynnik ograniczający margines swobody gospodarczej przedsiębiorstw, prezes
         mógł dojść do wniosku, że dodatkowe naruszenie swobody gospodarczej, i tak już ograniczonej, stanowiłoby poważną szkodę. Zmiana
         polityki handlowej spółki Bayer została zatem uznana za wystarczającą dla stwierdzenia pilnego charakteru, jednak wyłącznie
         przy uwzględnieniu danych właściwych tamtej sprawie.
      
      295   W ww. w pkt 133 postanowieniu w sprawie IMS Health przeciwko Komisji prezes uznał, że warunek dotyczący pilnego charakteru
         został spełniony, ponieważ istniały poważne powody, aby sądzić, iż znaczna liczba „zmian na rynku”, które prawdopodobnie spowodowałyby
         natychmiastowe wykonanie zaskarżonej Decyzji, byłaby trudno odwracalna, czytaj nieodwracalna, jeśliby uwzględniono żądania
         skargi głównej (pkt 129). „Realne niebezpieczeństwo poważnej i nieodwracalnej szkody wywołanej w sferze interesów strony skarżącej”
         (pkt 127), stwierdzone w tamtej sprawie wiąże się więc z poważnym i nieodwracalnym charakterem zmian na rynku. Rozważania
         dotyczące uznanej swobody przedsiębiorstw w kształtowaniu ich polityki handlowej (pkt 130 i 131) zostały uwzględnione jedynie
         w celu wsparcia wniosków, do których prezes doszedł już odnośnie do pilnego charakteru, jak o tym świadczy brak analizy przedmiotowego
         poważnego i nieodwracalnego naruszenia.
      
      296   Należy zatem zbadać, czy Microsoft wykazała, że naruszenie jej swobody gospodarczej stanowi, zważywszy na okoliczności niniejszej
         sprawy, poważną i nieodwracalną szkodę.
      
      W przedmiocie twierdzenia o zasadniczej zmianie w polityce handlowej
      297   Niektóre materiały zawarte w aktach sprawy przeczą zasadniczej zmianie w polityce handlowej, do której jakoby Decyzja zobowiązuje
         Microsoft.
      
      298   Przede wszystkim należy stwierdzić, że zarówno ugoda amerykańska jak i Decyzja zobowiązują Microsoft do ujawnienia specyfikacji
         protokołów komunikacyjnych. Wprawdzie ugoda amerykańska nie zobowiązuje Microsoft do ujawnienia specyfikacji protokołów komunikacyjnych
         serwer–serwer, lecz zobowiązuje ją do udzielenia licencji dotyczących wszystkich protokołów zastosowanych w systemie operacyjnym
         Windows dla stacji roboczych w celu zapewnienia interoperacyjności z systemem operacyjnym Windows dla serwerów. Prezes stwierdza,
         biorąc pod uwagę dowody, którymi dysponuje i uwzględniwszy fakt, że Decyzja wpisuje się w politykę jawności Microsoft, realizowaną
         już w wykonaniu ugody amerykańskiej, że różnic między tą ugodą a Decyzją nie można uznać za zasadnicze. W tym kontekście należy
         zaznaczyć, że nie zaprzecza się, iż jeden z protokołów komunikacyjnych objętych licencją w ramach MCPP jest protokołem stosowanym
         nie tylko w celu komunikacji stacja robocza–serwer, lecz również w celu komunikacji serwer–serwer. Odnośnie do tej ostatniej
         kwestii, jak wynika w szczególności z motywu 179 Decyzji, „serwery sieci mogą niekiedy stosować te same protokoły co stacje
         robocze w celu komunikacji z innymi serwerami: na przykład w domenie Windows Microsoft Kerberos jest stosowany w celu uwierzytelniania
         jednocześnie między stacją roboczą Windows i serwerem grupowym, jak również między serwerami grupowymi Windows. Ponadto należy
         podnieść, że powoływane naruszenie polityki handlowej nie jest nieodwracalne, ponieważ stwierdzenie nieważności Decyzji, podobnie
         jak wygaśnięcia ugody amerykańskiej, przewidziane na 2009 r., pozwoliłoby Microsoft, przy założeniu, że taka byłaby jej decyzja,
         na nieudzielanie licencji dotyczących protokołów komunikacyjnych.
      
      299   Następnie z akt sprawy wynika, że kierownictwo Microsoft ogłosiło zamiar prowadzenia polityki polegającej na aktywnym promowaniu
         licencji dotyczących protokołów przewidzianych przez ugodę amerykańską oraz wolę przekazania praw do korzystania w zakresie
         szerszym niż nałożony przez tę ugodę. I tak, z informacji zakomunikowanej prasie przez Microsoft w dniu 1 sierpnia 2003 r.
         (załącznik N.12) wynika, co następuje:
      
      „Microsoft ogłosiła również, że jest zasadniczo gotowa zapewnić jeszcze szerszy obszar stosowania praw do technologii protokołów
         należących do przedsiębiorstwa, niż wymagany w końcowym wyroku wydanym w postępowaniu antymonopolowym lub znajdujący odzwierciedlenie
         w standardowych umowach licencyjnych MCPP. Microsoft z własnej woli przyznała już określonej liczbie licencjobiorców na podstawie
         MCPP, prawa do korzystania, które wykraczają poza wymogi zawarte w wyroku końcowym, oraz zachęca innych twórców, którzy mogliby
         być zainteresowani uzyskaniem licencji [dotyczącej] technologii przedsiębiorstwa odnośnie do protokołów, do omówienia wymogów
         technicznych z zespołem Microsoft do spraw licencji dotyczących protokołów”.
      
      300   Wreszcie umowa zawarta między Microsoft oraz Sun Microsystems przewiduje ujawnienie protokołów komunikacyjnych serwer–serwer
         objętych Decyzją. Ponieważ umowa ta przewiduje przekazanie właśnie tych protokołów, do których ujawnienia zobowiązuje ją Decyzja,
         Microsoft nie ma podstaw, by podnosić, że wykonanie Decyzji zmusza ją do zasadniczej zmiany jej polityki handlowej.
      
      301   Biorąc powyższe pod uwagę, prezes nie może uznać za udowodniony faktu, że Decyzja spowoduje wystarczająco istotną zmianę polityki
         handlowej Microsoft.
      
      302   Wniosek ten jest wsparty faktem, że Komisja zaznaczyła na posiedzeniu, w odpowiedzi na pytanie prezesa, iż w trakcie negocjacji
         prowadzonych z Komisją w toku postępowania administracyjnego Microsoft była skłonna ujawnić więcej informacji z dziedziny
         interoperacyjności, niż przewidziano w Decyzji. Powołując się na szczególny charakter każdych negocjacji, będących wynikiem
         wzajemnych ustępstw, Microsoft nie zaprzeczyła stanowisku Komisji w tej kwestii.
      
      W przedmiocie twierdzenia o trudnościach w ulepszaniu protokołów
      303   Microsoft twierdzi, że wykonanie Decyzji wywoła skutek w postaci ograniczenia elastyczności, która jest jej niezbędna w celu
         regularnego ulepszania danych protokołów, redukując w ten sposób jej zdolność do innowacji (załączniki R.2 i T.7).
      
      304   W tym względzie należy zaznaczyć, że art. 5 lit. a)‑c) Decyzji zobowiązuje Microsoft do przekazania jej konkurentom specyfikacji
         swoich protokołów, lecz pozostawia Microsoft swobodę w opracowywaniu jej protokołów zgodnie z własną wolą. Ulepszanie protokołów
         pozostaje zatem decyzją Microsoft podejmowaną w zależności od jej oczekiwanych skutków. Tak więc Microsoft nie udowodniła,
         że decyzja co do ulepszenia protokołów w okresie przejściowym – do momentu wydania przez Sąd orzeczenia co do istoty sprawy
         – będzie miała praktyczne konsekwencje polegające na rzeczywistej przeszkodzie w innowacji.
      
      305   Następnie, argumentu, zgodnie z którym elastyczność, z jaką będzie mogła ona dokonywać ulepszeń danych protokołów, zostanie
         naruszona wynikającym z rzeczywistości handlowej ograniczeniem polegającym na obowiązku zapewnienia kompatybilności „wstecz”
         z konkurencyjnymi produktami opartymi na protokołach, nie można przyjąć z uwagi na niektóre materiały dowodowe znajdujące
         się w aktach.
      
      306   Po pierwsze, należy przypomnieć, że w przeszłości Microsoft nie czuła się objęta takim obowiązkiem, kiedy postanowiła uczynić
         nieskutecznym NDS dla NT Novella (motywy od 298 do 301 oraz 686 Decyzji).
      
      307   Po drugie, Microsoft w każdym razie zapewnia kompatybilność „wstecz” z wcześniejszymi wersjami własnych produktów. W aktach
         sprawy nie istnieje dowód pozwalający sądzić, że zapewniając tę kompatybilność, nie będzie ona w stanie zapewnić kompatybilności
         „wstecz” z wszystkimi odpowiadającymi implementacjami. W tym względzie należy podnieść, że Microsoft wskazała, iż zapewniła
         kompatybilność „wstecz” z grupą produktów, podkreślając, że „[było] już wyzwaniem inżynieryjnym dla Microsoft w ramach stopniowego
         lansowania nowych systemów operacyjnych Windows dla serwerów utrzymanie zwrotnej kompatybilności z tysiącami opublikowanych
         interfejsów stosowanych przez programy informatyczne podmiotów trzecich”.
      
      308   Po trzecie, należy podnieść, że nie dokonano oceny wzrostu stopnia złożoności wynikającego z powstania systemów operacyjnych
         dla serwerów grupy roboczej. W każdym razie ewentualnie konieczne dodatkowe wysiłki należy uznać za ograniczone w okresie
         przejściowym z uwagi na prawdopodobnie niską liczbę produktów kompatybilnych, które będą wprowadzone na rynek i zakupione
         przez klientów przed orzeczeniem przez Sąd co do istoty sprawy. W tej kwestii należy zauważyć, że nowa wersja systemu operacyjnego
         Microsoft, znana pod nazwą „Longhorn” będzie, według Microsoft, gotowa w 2006 r. oraz że, jak to podkreślają interwenienci
         po stronie Komisji, ogłoszenie o jego pojawieniu się wpłynie na zakupy klientów ze szkodą dla konkurencyjnych systemów operacyjnych
         dla serwerów grupy roboczej.
      
      309   Po czwarte, ugoda amerykańska, z której korzystają nie tylko producenci systemów operacyjnych dla serwerów grupy roboczej
         w rozumieniu Decyzji, lecz również prawie wszyscy producenci systemów operacyjnych dla serwerów, powinna wywołać negatywne
         skutki tego samego rodzaju, co skutki, na które powołuje się Microsoft przed prezesem. Jednakże z pism stron nie wynika, by
         wykonanie Decyzji mogło naruszyć elastyczność, jaką dysponuje Microsoft przy zmianie jej protokołów, w zakresie większym niż
         wynikający ze zobowiązań przyjętych przez Microsoft w ramach ugody amerykańskiej. W tej kwestii z jednej z odpowiedzi Microsoft
         na pytania na piśmie wynika, że w pewnych okolicznościach ugoda amerykańska pozwala Microsoft na decyzję o wykorzystaniu innowacji
         w protokołach stacja robocza–serwer dla zwiększenia atrakcyjności systemu operacyjnego Windows, bez udostępniania tej technologii
         konkurentom. Dodaje ona, co następuje:
      
      „Jeśli Microsoft stworzy w szczególności nowe protokoły stacja robocza–serwer, które nie będą włączone w jej system operacyjny
         klientów Windows, lecz będą zainstalowane oddzielnie, Microsoft nie będzie musiała udostępnić tych protokołów swoim konkurentom.
         Na przykład Microsoft będzie mogła stworzyć nowatorskie protokoły w związku z nową wersją swojego systemu operacyjnego dla
         serwerów Windows. Kiedy sieć korzystająca z tego systemu operacyjnego dla serwerów zostanie zainstalowana, klienci zostaną
         poproszeni o zainstalowanie programu dla klientów stosującego jej protokoły na ich komputerach osobistych. (Metoda tradycyjnie
         stosowana przez Novella)”.
      
      310   To oświadczenie potwierdza fakt, że Microsoft ma zamiar ulepszyć swoje produkty oraz że ograniczenia dotyczące braku elastyczności
         co do możliwości ich ulepszenia nie utrudniają tego. Nie ma znaczenia w tym względzie, czy udostępnienie powołanych ulepszeń
         wynika z woli umyślnej lub z ograniczeń prawnych.
      
      311   Po piąte, umowa zawarta z Sun Microsystems, która obejmuje protokoły, których dotyczy Decyzja, zdaje się wskazywać, że wpływ
         na zdolność Microsoft do zmiany swoich protokołów nie ma charakteru nieodwracalnego.
      
      W przedmiocie twierdzenia o konieczności „uodpornienia” protokołów
      312   Microsoft twierdzi, że będzie musiała „uodpornić” protokoły w celu uniknięcia „możliwoś[ci] wystąpienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu,
         wypadków oraz ryzyka dla bezpieczeństwa”, które wynikałyby z „użytku nierozważnego i w złej wierze”.
      
      313   Przy założeniu, że „możliwość wystąpienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu, wypadków oraz ryzyka dla bezpieczeństwa” okaże
         się rzeczywistością, prezes stwierdza, że Microsoft ogranicza się do powołania się na szkodę wynikającą w jej mniemaniu z działań
         koniecznych dla uniknięcia urzeczywistnienia takiej możliwości, bez wskazania, na czym polega poważny i nieodwracalny charakter
         tej szkody. Microsoft nie wykazuje w szczególności, że to „uodpornienie” protokołów musi trwać w przypadku stwierdzenia nieważności
         Decyzji lub że będzie przyczyną innej szkody. Ponadto, jak twierdzi Komisja, użytkownicy informacji dotyczącej interoperacyjności
         będą bardzo chcieli, by ich produkty były pewne i stabilne, będą unikali „nierozważnego użytku” i nie będą mieli żadnego interesu
         w używaniu ich „w złej wierze”. Wręcz przeciwnie, jak dodatkowo podnosi Komisja, przedsiębiorstwa korzystające z ujawnienia
         będą miały oczywisty interes w unikaniu przypadkowych szkód, testując swoje implementacje we współpracy z produktami Microsoft
         oraz starając się, żeby ich produkty nie spowodowały utraty ani uszkodzenia danych u klientów. Te testy obejmą naturalnie
         wszystkie produkty Windows, z którymi konkurent będzie zamierzał stworzyć interoperacyjność. W konsekwencji Microsoft według
         wszelkiego prawdopodobieństwa nie będzie miała jakiejkolwiek potrzeby wstecznego dostosowania produktów wcześniej zainstalowanych.
      
      314   Podobnie jak w przypadku twierdzenia o ograniczeniu możliwości swobodnego opracowywania własnych produktów Microsoft nie wykazała,
         by niebezpieczeństwa powołane w poprzednim punkcie urzeczywistniły się wskutek wykonania ugody amerykańskiej. Wreszcie, mimo
         że Samba lub AS/U stosują kilka protokołów opracowanych pierwotnie jako „prywatne”, zgodnie z terminologią Microsoft, ta ostania
         nie podaje przykładu przekazania „niespodziewanych” danych do Windows, powodującego utratę lub uszkodzenie danych.
      
      315   Ograniczenia zdolności do rozwoju własnych produktów, na które powołuje się Microsoft, wynikają także z porozumienia zawartego
         z Sun Microsystems, które dotyczy protokołów objętych ramami Decyzji. Wynikająca stąd szkoda, zakładając, że istnieje, jest
         zatem niezależna od środka naprawczego, a Microsoft nie wykazała, że wnioskowane zawieszenie wykonania znacząco zmieni jej
         obecną sytuację.
      
      316   Wreszcie szczegółowe warunki techniczne mogłyby być ponadto uzgodnione umownie, jak to jest przewidziane w ramach ugody amerykańskiej.
         W odpowiedzi na pytanie prezesa Microsoft w istocie wskazała, że ugoda amerykańska pozwala jej na obwarowanie ujawnienia protokołów
         związanych z bezpieczeństwem pewnymi warunkami, mającymi na celu zminimalizowanie ryzyka, że protokoły te zostaną wykorzystane
         w złej wierze do naruszenia bezpieczeństwa informatycznego. Stąd obawa związana z korzystaniem w złej wierze z przedmiotowej
         informacji lub z niewłaściwymi testami wdrożeniowymi mogłaby zostać rozwiana w drodze zwrócenia się do Komisji o zezwolenie
         na odmowę dostarczenia tej informacji w takiej sytuacji.
      
      W przedmiocie twierdzenia o nieodwracalnej zmianie warunków na rynku
      317   Microsoft twierdzi, że obowiązkowe udzielenie licencji zmieni definitywnie na jej szkodę warunki panujące na rynku, ponieważ
         analiza szczegółowych przedmiotowych specyfikacji protokołów komunikacyjnych ujawni konkurentom istotne elementy koncepcji
         systemów operacyjnych Windows dla serwerów. Ujawnienie na szeroką skalę takich informacji pozwoliłoby konkurentom na reprodukcję
         w ich systemach operacyjnych dla serwerów szeregu funkcji, które Microsoft stworzyła dzięki własnym wysiłkom badawczym i rozwojowym.
      
      318   Założenie faktyczne, na którym Microsoft opiera swoją analizę, nie zostało uznane przez prezesa za udowodnione w sposób wystarczający
         (zob. powyżej pkt 260‑265). Ponadto Microsoft nie przedstawiła dowodów dotyczących zmian na rynku, które, jej zdaniem, miałyby
         wynikać z powołanego problemu wbrew krytyce Komisji w tej kwestii sformułowanej w uwagach obrony. Nie można zatem przyjąć
         argumentu Microsoft.
      
      319   W każdym razie, zakładając nawet, że argumentacja Microsoft, iż ujawnienie informacji dotyczących interoperacyjności zmieni
         warunki na rynku w taki sposób, że utraciłaby ona część rynku oraz że w razie stwierdzenia nieważności Decyzji nie byłoby
         już możliwe odzyskanie utraconych udziałów w rynku, mogłaby być uznana za istotną, prezes stwierdza, że Microsoft nie przedstawiła
         żadnego dowodu na poparcie tej argumentacji. Microsoft nie wykazała w szczególności istnienia przeszkód uniemożliwiających
         jej odzyskanie znacznej części udziałów, które mogłaby utracić wskutek działania środka naprawczego [zob. podobnie postanowienie
         Prezesa Trybunału z dnia 11 kwietnia 2001 r. w sprawie C‑471/00 P(R) Komisja przeciwko Cambridge Healthcare Supplies, Rec.
         str. I‑2865, pkt 111; postanowienie Prezesa Sądu z dnia 16 stycznia 2004 r. w sprawie T‑369/03 R Arizona Chemical i in. przeciwko
         Komisji, Rec. str. II‑205, pkt 82‑84].
      
      W przedmiocie poważnej i nieodwracalnej szkody spowodowanej obowiązkiem ujawnienia specyfikacji protokołów stacja robocza–serwer
      320   Jak wynika z całości powyższych rozważań, różne rodzaje szkody, na które powołuje się Microsoft, nie zostały przyjęte w celu
         stwierdzenia spełnienia wymogu pilności w odniesieniu do obowiązku ujawnienia specyfikacji protokołów komunikacyjnych serwer–serwer.
      
      321   Ponieważ Microsoft nie podniosła żadnego dodatkowego argumentu pozwalającego na odmienny wniosek odnośnie do skutków ujawnienia
         protokołów komunikacyjnych stacja robocza–serwer, prezes jest zmuszony stwierdzić, że Microsoft nie wykazała spełnienia warunku
         pilnego charakteru odnośnie do drugiej części obowiązku ujawnienia. W tym względzie należy przypomnieć, jak słusznie podaje
         Komisja w Decyzji, że interoperacyjność stacja robocza–serwer oraz, z drugiej strony, interoperacyjność serwer–serwer są dwoma
         nierozłącznymi składnikami interoperacyjności wewnątrz systemu informatycznego obejmującego kilka stacji roboczych Windows
         oraz kilka serwerów grupy roboczej Windows połączonych w jednej sieci (motywy od 144 do 184 oraz 689).
      
      322   W każdym razie należy wziąć pod uwagę fakt, że Microsoft na posiedzeniu podkreślała brak konieczności nakładania obowiązku
         ujawniania specyfikacji protokołów komunikacyjnych stacja robocza–serwer, mając na względzie fakt, że specyfikacje te można
         otrzymać w ramach MCPP. Nie można rozumieć tej argumentacji inaczej, niż że zarządzone w Decyzji ujawnienie specyfikacji nie
         może być przyczyną poważnej i nieodwracalnej szkody dla Microsoft.
      
      323   Wniosek o zastosowanie środka tymczasowego powinien być także oddalony z uwagi na brak pilnego charakteru w zakresie, w jakim
         ma on na celu uzyskanie zawieszenia wykonania obowiązku ujawnienia specyfikacji protokołów komunikacyjnych stacja robocza–serwer
         oraz zezwolenia na ich użytkowanie przez konkurentów Microsoft.
      
      324   Biorąc powyższe pod uwagę, ponieważ nie został spełniony warunek dotyczący pilnego charakteru, wniosek o zawieszenie wykonania
         art. 5 lit. a)‑c) należy oddalić bez konieczności wyważania wchodzących w grę interesów.
      
      325   Należy uściślić, że zgodnie z art. 109 regulaminu odrzucenie wniosku o zarządzenie środka tymczasowego nie zamyka stronie,
         która go złożyła, możliwości ponownego złożenia wniosku w związku z pojawieniem się nowych okoliczności. W niniejszej sprawie
         nie można wykluczyć, że za „nową okoliczność” uznać można utrzymywanie się sporu co do sposobów wykonania Decyzji. Konkretnie,
         mając na uwadze odesłania zawarte w powyższych rozważaniach do warunków umownych uzasadniających wniosek, zgodnie z którym
         warunek pilnego charakteru nie został spełniony (zob. powyżej pkt 268, 273, 285 oraz 316), odmowa takich klauzul ochronnych
         w umowach licencyjnych zawieranych z przedsiębiorstwami, o których mowa w art. 5 Decyzji mogłaby być uznana za zmianę okoliczności
         mogącą pociągać za sobą zakwestionowanie niektórych podstaw, na których oparte jest niniejsze postanowienie.
      
      B –  W kwestii sprzedaży wiązanych
      1.     Argumenty stron
      a)     Argumenty Microsoft oraz podmiotów dopuszczonych do sprawy w charakterze interwenientów po jej stronie
       W przedmiocie fumus boni iuris
      326   Microsoft twierdzi, że w skardze o stwierdzenie nieważności przedstawiła argumenty wstępnie uzasadniające nieważność postanowień
         Decyzji odnoszących się do praktyk sprzedaży wiązanej, które mają stanowić nadużycie przez nią pozycji dominującej.
      
      327   W Decyzji Komisja utrzymuje, że włączenie przez Microsoft ulepszonej funkcji multimedialnej w Windows stanowi nadużycie w rozumieniu
         art. 82 WE, „w szczególności” w rozumieniu akapitu drugiego lit. d) tego artykułu, jak również w zastosowaniu nowego kryterium
         w zakresie sprzedaży wiązanej, wynikającego z art. 82 WE. Jak wynikałoby z motywu 841 Decyzji, w klasycznych przypadkach sprzedaży
         wiązanych, zdaniem Komisji i sądów wspólnotowych, praktyka łącznej sprzedaży odrębnych produktów jest wskazówką istnienia
         skutku w postaci eliminacji konkurencyjnych sprzedawców. Zdaniem Microsoft, z tego samego motywu Decyzji wynika z jednej strony,
         że niniejszy przypadek nie stanowi „klasycznego przypadku sprzedaży wiązanych”, a z drugiej strony, że „użytkownicy mogą się
         zaopatrywać w inne odtwarzacze multimedialne przez Internet, czasem bezpłatnie”. Zatem Komisja przyznaje, że „[i]stnieją […]
         uzasadnione powody, aby nie uznać bez dalszej analizy, że sprzedaż wiązana [Windows Media Player] stanowi zachowanie, które
         ma na celu ograniczenie konkurencji” (motyw 841).
      
      328   Komisja doszła jednakże, zdaniem Microsoft, do wniosku, że w niniejszej sprawie występuje skutek wykluczenia konkurentów z rynku,
         opierając się przy tym na czysto teoretycznym założeniu, zgodnie z którym szerokie rozpowszechnienie funkcji multimedialnej
         Windows zobowiąże dostawców treści do prawie wyłącznego stosowania formatów multimedialnych Windows, co wywoła skutek w postaci
         wykluczenia z rynku wszystkich konkurencyjnych odtwarzaczy multimedialnych, a następnie, pośrednio, zmuszenia konsumentów
         do wyłącznego korzystania z funkcji multimedialnej Windows (motywy 836 oraz 842 Decyzji). Zdaniem Microsoft, istnieje, w rozumieniu
         orzecznictwa, „poważny spór dotyczący zasadności głównego wniosku prawnego uzasadniającego” twierdzenia Komisji odnośnie do
         konstrukcji i włączenia Windows Media Player (ww. w pkt 133 postanowienie w sprawie IMS Health przeciwko Komisji, pkt 106).
         Microsoft uważa również, iż warunek wymagający wstępnego wykazania niezgodności z prawem stwierdzenia naruszenia, na którym
         opiera się art. 6 lit. a) Decyzji, jest spełniony.
      
      329   Przede wszystkim bowiem teoretyczne założenie Komisji w zakresie wykluczenia z rynku pozbawione jest podstaw. Decyzja nie
         odzwierciedla rzeczywistości rynku, zwłaszcza że, po pierwsze, użytkownicy stacji roboczych pracujących z Windows uważają,
         iż używanie różnych odtwarzaczy z różnymi formatami jest proste oraz, z drugiej strony, iż dostawcy treści stosują na co dzień
         różnorodne formaty. Wniosek Komisji pozostaje również w sprzeczności z odmienną teorią zastosowaną w decyzji w sprawie AOL/Time
         Warner [decyzja Komisji 2001/718/WE z dnia 11 października 2000 r. stwierdzająca operację koncentracji za zgodną ze wspólnym
         rynkiem oraz Porozumieniem EOG (Sprawa nr COMP/M.1845 – AOL/Time Warner), Dz.U. 2001, L 268, str. 28]. Co więcej, Komisja
         w Decyzji doszła do wniosku, że teza o wykluczeniu z rynku ma zastosowanie wyłącznie w przypadku, w którym funkcja multimedialna
         Windows jest autorstwa Microsoft, podczas gdy teza ta nie została zastosowana w latach 1995‑1998, kiedy odtwarzacz multimedialny
         RealNetworks był „związany” z Windows.
      
      330   Microsoft w uwagach z dnia 19 sierpnia 2004 r. dodaje, że Komisja nie odnosi się w żaden sposób do faktu, po pierwsze, że
         najważniejsze strony internetowe nadal oferują treści multimedialne w dwóch lub więcej formatach, następnie, że liczba formatów
         używanych na popularnych stronach internetowych zawierających treści multimedialne wzrosła i aktualnie wynosi około trzech
         oraz, wreszcie, że wiosną 2004 r. prawie 80 % popularnych stron internetowych oferowało treści w formatach RealNetworks.
      
      331   Ponadto Komisja nie wzięła pod uwagę ostatnich zmian na rynku, zwłaszcza wzrostu liczby aparatów innych niż stacje robocze,
         takich jak iPod firmy Apple, który odczytuje treści multimedialne w formatach innych niż Windows, lub przyszłej generacji
         telefonów komórkowych, które będą zawierały odtwarzacze multimedialne. Zdaniem Microsoft, dostawcy treści, którzy zamierzają
         objąć możliwie jak najszerszą grupę odbiorców, będą nadal stosować różnorodne formaty w celu dotarcia, z jednej strony, do
         użytkowników urządzeń innych niż stacje robocze, które nie potrafią odczytywać treści w formatach Windows Media oraz, z drugiej
         strony, konsumentów używających raczej odtwarzaczy multimedialnych innych przedsiębiorstw na ich stacjach roboczych, niż funkcje
         multimedialne Windows.
      
      332   Po drugie, zdaniem Microsoft, korzyści wynikające z „koncepcji budowy” systemu operacyjnego Microsoft, który pociąga za sobą
         rozwój nowych wersji Windows zawierających nowe funkcje, są zasadnicze i powinny zostać w większym stopniu wzięte pod uwagę
         przez Komisję.
      
      333   Po trzecie, Komisja nie wykazała istnienia naruszenia art. 82 WE, zwłaszcza jego akapitu drugiego lit. d). W szczególności
         Decyzja nie wykazuje, że Windows oraz jego funkcja multimedialna należą do dwóch odrębnych rynków. Komisja niesłusznie rozpatrywała
         wyłącznie kwestię, czy produkt rzekomo związany jest dostępny oddzielnie od rzekomego produktu „dominującego”, podczas gdy
         właściwa kwestia polegała na określeniu, czy ten ostatni produkt jest regularnie sprzedawany bez produktu związanego. Ponadto,
         zdaniem Microsoft, w niniejszej sprawie nie można mówić o świadczeniu dodatkowym, ponieważ konsumenci przede wszystkim nie
         muszą nic płacić dodatkowo za funkcję multimedialną Windows, następnie nie są zobowiązani do korzystania z niej, wreszcie
         Microsoft nie utrudnia im w jakikolwiek sposób korzystania z odtwarzaczy multimedialnych przedsiębiorstw trzecich zamiast
         lub oprócz funkcji multimedialnej Windows. Komisja nie wykazała również, że funkcja multimedialna nie jest związana z uwagi
         na jej charakter lub przeznaczenie handlowe, z systemami operacyjnymi dla stacji roboczych. W istocie inne systemy operacyjne
         zawierają funkcje multimedialne, a Microsoft ze swojej strony włączyła do Windows taką funkcję, ulepszaną nieprzerwanie od
         1992 r.
      
      334   Po czwarte, Komisja w niniejszej sprawie nie wzięła wystarczająco pod uwagę zobowiązań nałożonych na Wspólnotę Europejską
         przez TRIPs.
      
      335   Po piąte, środek naprawczy jest nieproporcjonalny.
      336   CompTIA i Exor popierają stanowisko Microsoft odnośnie do fumus boni iuris. Uważają one, że Microsoft wykazała wstępną niezgodność
         z prawem art. 4 i 6 lit. a) Decyzji.
      
      W przedmiocie pilnego charakteru
      337   Microsoft twierdzi, że natychmiastowa wykonalność art. 6 lit. a) Decyzji spowoduje dwa rodzaje poważnych i niepowetowanych
         szkód wynikających, z jednej strony, z porzucenia koncepcji budowy będącej podstawą systemu operacyjnego Windows oraz, z drugiej
         strony, z naruszenia jej dobrego imienia.
      
      W przedmiocie szkody wynikającej, zdaniem Microsoft, z porzucenia koncepcji budowy będącej podstawą systemu operacyjnego Windows
      338   Zdaniem Microsoft, zasadnicza koncepcja budowy, na której zasadza się system operacyjny Windows, stanowi podstawę modelu handlowego
         Windows. Celem modelu handlowego Windows była koncepcja wspólnej platformy dla rozwoju i funkcjonowania aplikacji, niezależnie
         od rodzaju stacji roboczej używanej przez konsumenta.
      
      339   Tak więc natychmiastowe wykonanie art. 6 lit. a) Decyzji zmusiłoby Microsoft do rezygnacji z tej koncepcji, wyrządzając jej
         poważną i nieodwracalną szkodę. Nakładając obowiązek oferowania wersji Windows pozbawionej kodu programowego, odpowiadającego
         temu, co Komisja określa jako „Windows Media Player”, art. 6 lit. a) Decyzji zakazywałby Microsoft tworzenia jej systemu operacyjnego
         w sposób obejmujący jednolicie nowe lub ulepszone funkcje multimedialne. Uniemożliwiłoby to również twórcom oprogramowania,
         dostawcom treści, sprzętu komputerowego oraz konsumentom czerpanie korzyści z platformy Windows, z których korzystają obecnie.
      
      340   Microsoft przypomina, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem poważna i nieodwracalna szkoda powstaje, kiedy strona jest zobowiązana
         do natychmiastowego wykonania Decyzji Komisji, która powoduje zmiany o charakterze strukturalnym oraz uniemożliwia określanie
         zasadniczych elementów jej polityki handlowej (ww. w pkt 251 postanowienie w sprawie RTE i in. przeciwko Komisji; postanowienie
         Prezesa Trybunału z dnia 13 czerwca 1989 r. w sprawie C‑56/89 R Publishers Association przeciwko Komisji, Rec. str. 1693;
         postanowienia Prezesa Sądu z dnia 16 lipca 1992 r. w sprawie T‑29/92 R SPO i in. przeciwko Komisji, Rec. str. II‑2161; z dnia
         19 lutego 1993 r. w sprawach połączonych T‑7/93 R i T‑9/93 R Langnese‑Iglo i Schöller Lebensmittel przeciwko Komisji, Rec.
         str. II‑131; z dnia 10 marca 1995 r. w sprawie T‑395/94 R Atlantic Container Line i in. przeciwko Komisji, Rec. str. II‑595;
         ww. w pkt 138 w sprawie Bayer przeciwko Komisji; z dnia 7 lipca 1998 r. w sprawie T‑65/98 R Van den Bergh Foods przeciwko
         Komisji, Rec. str. II‑2641 oraz ww. w pkt 133 w sprawie IMS Health przeciwko Komisji). Tak więc w przypadku natychmiastowego
         wykonania Decyzji korzyści wynikające z jednolitego charakteru platformy Windows zostałyby utracone w sposób nieodwracalny,
         wyrządzając w ten sposób Microsoft poważną i nieodwracalną szkodę.
      
      341   Microsoft dodaje, że szkoda ta nie zostanie naprawiona przez stwierdzenie nieważności Decyzji. Inżynierowie Microsoft będą
         musieli wyjść z założenia, że przynajmniej niektóre kopie Windows dystrybuowane w EOG będą pozbawione funkcji multimedialnej.
         Ponieważ te uboższe wersje Windows nie będą mogły być odzyskane od użytkowników w przypadku późniejszego stwierdzenia nieważności
         Decyzji, inżynierowie Microsoft będą zmuszeni uwzględnić istnienie dwóch wersji przez długie lata, tak samo jak podmioty trzecie,
         uzależnione od stabilności i spójności platformy Windows, co spowoduje wzrost kosztów po ich stronie oraz ograniczy ich zainteresowanie
         systemem Windows w sposób trwały. Te trudności organizacyjne będą dodatkowo zwiększone przez warunki nałożone w art. 4 Decyzji.
      
      W przedmiocie szkody wyrządzonej dobremu imieniu Microsoft
      342   Microsoft twierdzi, że dystrybucja wersji Windows nakazanej przez art. 6 lit. a) Decyzji (zwanej dalej „wersją nakazaną przez
         art. 6”) wyrządziłaby poważną i nieodwracalną szkodę jej dobremu imieniu jako producenta oprogramowania wysokiej jakości.
      
      343   Po pierwsze bowiem, wersja nakazana przez art. 6 nie zawierałaby funkcji multimedialnej udostępnionej zasadniczo aplikacjom
         wykonywanym w Windows. W konsekwencji liczne aplikacje nie funkcjonowałyby z tą wersją systemu operacyjnego, podczas gdy wersja
         ta nadal nazywałaby się „Windows”. Ta dysfunkcja naruszałaby zasadniczą wartość Windows. Zobowiązywałaby też Microsoft, jak
         również dostawców sprzętu komputerowego i twórców oprogramowania do rozwiązania problemów wywołanych przez Decyzję oraz do
         dostarczenia w międzyczasie niezbędnej pomocy niezadowolonym klientom. Rozwiązanie licznych dających się przewidzieć oraz
         potencjalnie nieprzewidywalnych problemów okazałoby się bardzo trudne, kosztowne oraz przynoszące szkodę reputacji Microsoft.
      
      344   W uwagach z dnia 19 sierpnia 2004 r. Microsoft zaprzecza twierdzeniom Komisji, zgodnie z którymi Microsoft mogłaby utrzymać
         w wersji nakazanej przez art. 6 „podstawowe funkcje multimedialne”. Komisja nie wyjaśniła, co rozumie przez „podstawowe funkcje
         multimedialne”, a jej twierdzenie byłoby prawdziwe, jedynie jeśli odnosiłoby się do możliwości emitowania niektórych dźwięków
         oraz wyświetlania statycznych obrazów. W każdym razie wersja nakazana przez art. 6 wyeliminowałaby wszelką możliwość odczytu
         plików dźwiękowych lub wideo, zwłaszcza z płyt kompaktowych lub płyt DVD lub też dokumentów w formatach standardowych jak
         MP3 nagrywanych z Internetu na twardy dysk stacji roboczej. Zdaniem Microsoft, konsument uzna, że system operacyjny dla stacji
         roboczych, który okaże się niezdolny, w 2004 r., do wykonania tak banalnych zadań, jest poważnie zubożony.
      
      345   Co więcej, Komisja nie podważyła niewyczerpującej listy wszystkich funkcji Windows, które nie będą funkcjonować w sposób właściwy
         w wersji nakazanej przez art. 6.
      
      346   Po drugie, problemy spowodowane przez wersję nakazaną przez art. 6 nie zostaną rozwiązane przez instalację odtwarzaczy multimedialnych
         innych przedsiębiorstw. Zdaniem Microsoft, takie produkty nie mogłyby zastąpić funkcji multimedialnych Windows, ponieważ nie
         posiadają takich samych API, co spowoduje pewne dysfunkcje konkurencyjnych aplikacji oraz stron internetowych opierających
         się na funkcjach multimedialnych Windows.
      
      347   Po trzecie, Microsoft poniosłaby podobną szkodę, a nawet większą, z uwagi na fakt, że pozostałe elementy Windows, które opierają
         się na funkcjach multimedialnych, nie funkcjonowałyby już poprawnie w wersji nakazanej przez art. 6, zwłaszcza jeśli chodzi
         o katalog „My Music” oraz przesyłanie plików w formacie MP3 do szerokiej gamy przenośnych odtwarzaczy cyfrowych.
      
      348   Z niewyczerpującej listy wad spowodowanych wersją nakazaną przez art. 6 wynika, po pierwsze, że tylko niektóre wady mogą zostać
         usunięte przez instalację odtwarzacza multimedialnego przedsiębiorstwa trzeciego oraz, z drugiej strony, że usunięte wady
         są różne w zależności od odtwarzacza multimedialnego, który zostanie zainstalowany.
      
      349   W uwagach z dnia 19 sierpnia 2004 r. Microsoft podważa argumentację Komisji, zgodnie z którą odtwarzacze multimedialne przedsiębiorstw
         trzecich zainstalowane na nowych stacjach roboczych przez producentów sprzętu mogą zastąpić funkcje multimedialne Windows.
         Twierdzenie to, prawdopodobnie oparte na założeniu, że kod programowy, który zapewnia funkcje multimedialne, byłby doskonałym
         substytutem, jest nieprawdziwe z technicznego punktu widzenia. Komisja nie wskazała ani jednego odtwarzacza multimedialnego
         przedsiębiorstwa trzeciego oferującego ogólnie takie funkcje multimedialne, których brakowałoby w wersji nakazanej przez art. 6.
         Microsoft nie podważa, że część funkcji multimedialnych Windows mogłaby zostać odzyskana przez zainstalowanie określonych
         odtwarzaczy multimedialnych. Niemniej część funkcji systemu operacyjnego pozostałaby nieaktywna. Ponadto aktywność producentów
         odtwarzaczy multimedialnych nie polegałaby na naprawie wad funkcji multimedialnych Windows. W zależności od przypadku zakres,
         w jakim instalacja odtwarzacza multimedialnego przedsiębiorstwa trzeciego pozwoli na odzyskanie części funkcji multimedialnych
         w wersji nakazanej przez art. 6, będzie zależał od zainstalowanego odtwarzacza multimedialnego.
      
      350   Microsoft precyzuje, że w zakresie, w jakim odtwarzacze multimedialne przedsiębiorstw trzecich udostępnią swoje funkcje dostępne
         poprzez opublikowane interfejsy, interfejsy te różnią się od interfejsów używanych przez aplikacje odpowiadające funkcjom
         multimedialnym Windows. W konsekwencji różne programy platformy używałyby różnych interfejsów dla przedstawienia tego samego
         typu funkcji. Pozostałe części Windows oraz aplikacje stworzone w celu uruchamiania funkcji multimedialnych w Windows nie
         mogą nagle otrzymać funkcji odtwarzacza multimedialnego przedsiębiorstwa trzeciego. Należałoby przynajmniej dokonać zmian
         w Windows lub w aplikacji Windows w celu umożliwienia odtwarzaczom multimedialnym przedsiębiorstw trzecich korzystania z interfejsów
         alternatywnych. Te zmiany byłyby prawdopodobnie zasadnicze, powinny też zostać dokonane osobno dla każdego z odtwarzaczy multimedialnych.
         W konsekwencji korzyści wynikające z jednolitej platformy przestałyby istnieć, i to nawet jeśliby odtwarzacze multimedialne
         przedsiębiorstw trzecich były w stanie dostarczyć wszystkie funkcje multimedialne brakujące w wersji nakazanej przez art. 6.
      
      351   Po czwarte, natychmiastowa wykonalność art. 6 lit. a) Decyzji spowodowałaby poważną i nieodwracalną szkodę handlowym znakom
         towarowym „Microsoft” i „Windows”, ponieważ Microsoft byłaby zobowiązana do sprzedaży pogorszonego produktu niekompatybilnego
         z jego pierwotną koncepcją handlową. Reputacja Microsoft jako producenta oprogramowania wysokiej jakości byłaby naruszona,
         jeśliby była ona zobowiązana do umieszczenia swojej nazwy na pogorszonym produkcie, który nie dostarcza funkcji multimedialnych,
         których oczekują konsumenci od nowoczesnego systemu operacyjnego.
      
      352   Po piąte, Microsoft precyzuje, że nie może uchronić się od naruszenia jej dobrego imienia informując konsumentów o charakterze
         wersji nakazanej przez art. 6, ponieważ nie będzie w stanie przeprowadzić ogółu testów koniecznych dla sporządzenia kompletnej
         listy aplikacji, które nie będą funkcjonowały poprawnie z wersją nakazaną przez art. 6. W praktyce będzie możliwe, że znaczna
         liczba konsumentów nie będzie w stanie zrozumieć konsekwencji braku technologii multimedialnej w wersji nakazanej przez art. 6.
      
      353   Po szóste, natychmiastowa wykonalność art. 6 lit. a) Decyzji spowodowałaby poważną szkodę w prawie autorskim, z tytułu którego
         Microsoft jest uprawniona odnośnie do Windows. Microsoft byłaby bowiem zobowiązana do dostosowania swojego dzieła poprzez
         usunięcie elementów kodu programowego, który dostarcza funkcje multimedialne, zdaniem Microsoft, konieczne w nowoczesnym systemie
         operacyjnym, a których brak czyni ten produkt wadliwym. Szkoda wywołana w sferze prawa autorskiego Microsoft będzie nieodwracalna,
         ponieważ nie będzie żadnego sposobu wycofania pogorszonych wersji Windows znajdujących się w obrocie, jeśli zostaną wprowadzone
         na rynek.
      
      354   W uwagach z dnia 19 sierpnia 2004 r. Microsoft podważa liczne argumenty Komisji odnośnie do naruszenia znaków towarowych oraz
         dobrego imienia Microsoft. Microsoft kwestionuje zwłaszcza krytykę Komisji polegającą na twierdzeniu, że „wrażenie […], że
         systemy operacyjne Windows gwarantują zawsze pierwotną koncepcję budowy [Microsoft] […], jest niezgodne z rzeczywistością”.
         Komisja zaznacza w tym względzie, że Microsoft produkuje już kilka różnych wersji Windows. Zdaniem Microsoft, istnienie produktów
         wspomnianych przez Komisję nie ma żadnego wpływu na wykazaną przez nią poważną i nieodwracalną szkodę. Windows CE i Windows
         XP Embedded nie są bowiem systemami operacyjnymi dla stacji roboczych. Inne wersje Windows XP wskazane przez Komisję, tj.
         Professional, Home, Media Center Edition oraz Tablet PC Edition, posiadają wszystkie ten sam wspólny rdzeń interfejsów, tj.
         powołane „API Win32”. Chodzi o interfejsy, które producenci oprogramowania wykorzystali do stworzenia aplikacji Windows od
         pojawienia się Windows NT 3.5 i Windows 95, tak że wszystkie wersje Windows XP były w stanie zapewnić funkcjonowanie ogółu
         istniejących aplikacji Windows. W uwagach odnośnie do wniosków interwencyjnych Microsoft podważa także podobne twierdzenia
         RealNetworks, zgodnie z którymi platforma Windows jest już podzielona.
      
      355   Dla Microsoft i użytkowników końcowych istotne jest, żeby ostatnia wersja Windows przeznaczona do użytku jako system operacyjny
         powszechnie stosowany, tj. Windows XP we wszystkich wersjach, pozwalał na stosowanie każdej aplikacji Windows stworzonej w ciągu
         ostatnich dziesięciu lat. Nie będzie to możliwe w sytuacji wersji nakazanej przez art. 6, mimo że wersja ta będzie uznawana
         przez konsumentów za system operacyjny dla stacji roboczych do powszechnego użytku.
      
      356   Wreszcie, również w uwagach z dnia 19 sierpnia 2004 r., Microsoft dodaje, że Komisja wydaje się podzielać jej opinię odnośnie
         do nieodwracalnego charakteru podniesionych szkód, ponieważ, jej zdaniem, „wersji rozłączonych nie będzie [można] odzyskać
         z powrotem od użytkowników”. Komisja stwierdziła niemniej, że pozostała szkoda nie będzie jednak nieodwracalna, ponieważ „Microsoft
         będzie w stanie wykorzystać Internet w celu rozprowadzenia [Windows Media Player] do wszystkich klientów, którzy zakupią [wersję
         nakazaną przez art. 6]”. Ta hipotetyczna możliwość jest nierealna. Nie bierze ona pod uwagę użytkowników wersji nakazanej
         przez art. 6, pozbawionych dostępu do Internetu. Z drugiej strony, Microsoft nie pobierałaby i nie instalowałaby żadnego kodu
         programu na stacjach roboczych użytkowników bez uzyskania ich wcześniejszej zgody. Wersje nakazane przez art. 6 pozostaną
         w rękach konsumentów przez długi okres, a nawet na czas nieograniczony. Microsoft dodaje, że przy założeniu, iż Komisja ma
         rację, uważając, że znaleźliby się użytkownicy, którzy preferowaliby wersję nakazaną przez art. 6, należałoby również uznać,
         że znajdą się użytkownicy, którzy nie pozwoliliby Microsoft na odtworzenie funkcji multimedialnych w ich systemach operacyjnych.
      
      357   Stanowisko Microsoft co do istnienia poważnej i nieodwracalnej szkody jest popierane przez Exor. Zdaniem tej ostatniej, poniesiona
         szkoda nie będzie zależała ani od decyzji osób trzecich, tj. decyzji konsumentów co do zakupu wersji nakazanej przez art. 6,
         ani od „braku staranności” ze strony Microsoft. Wersja nakazana przez art. 6 byłaby w sposób nieunikniony produktem gorszym,
         ponieważ usunięcie jednego ze składników systemu operacyjnego Windows spowodowałoby niedziałanie innych elementów opartych
         na usuniętym kodzie w celu oferowania funkcji multimedialnych. Ponadto, nawet gdyby była technicznie możliwa całkowita zmiana
         struktury Windows w celu usunięcia tych współzależności, korzyści, jakie wynikają z tych współzależności, zostałyby całkowicie
         utracone. Decyzja nakłada na Microsoft obowiązek stworzenia wersji całkowicie odmiennej od Windows. W konsekwencji samo późniejsze
         zainstalowanie funkcji multimedialnych będzie niewystarczające, ponieważ elementy, które zostałyby zmienione w celu ich uniezależnienia
         od powoływanych funkcji nie byłyby już później w stanie im odpowiadać.
      
       W przedmiocie wyważenia interesów
      358   Microsoft uznaje, że wyważenie istniejących interesów przeważa silnie na korzyść zawieszenia wykonania art. 6 lit. a) Decyzji.
         Microsoft twierdzi, po pierwsze, że nie jest konieczne natychmiastowe wykonanie art. 6 lit. a) Decyzji, po drugie, że wykonanie
         Decyzji wyrządziłoby jej samej poważne szkody oraz, po trzecie, że dokonując wyważenia interesów powinno się brać pod uwagę
         zobowiązania Wspólnoty wynikające z umów międzynarodowych.
      
      W przedmiocie braku konieczności natychmiastowego wykonania art. 6 lit. a) Decyzji
      359   Microsoft podnosi w pierwszym rzędzie, że interes Komisji w nakazaniu skutecznego naprawienia stwierdzonego nadużycia nie
         wymaga natychmiastowego wykonania art. 6 lit. a) Decyzji. Nakazany środek naprawczy zmierza wyraźnie do pozbawienia Microsoft
         rzekomej zasadniczej przewagi konkurencyjnej funkcji multimedialnej Windows, polegającej na tym, że jest ona szeroko rozpowszechniona,
         ponieważ jest wbudowana w podstawowy system operacyjny dla stacji roboczych. Jednakże, zdaniem Microsoft, kilka faktów świadczy
         o tym, że obawa Komisji, jeśli chodzi o szerokie rozpowszechnienie funkcji multimedialnej Windows, jest nieuzasadniona.
      
      360   Po pierwsze, integracja funkcji multimedialnych w Windows nie utrudnia w żaden sposób konsumentom korzystania w Windows z jednego
         lub kilku odtwarzaczy multimedialnych innych przedsiębiorstw, lecz, wręcz przeciwnie, ułatwia tworzenie tych odtwarzaczy,
         jako że te ostatnie są w pewnym zakresie oparte na tej funkcji.
      
      361   Po drugie, dostawcy odtwarzaczy multimedialnych przedsiębiorstw trzecich mają pełną swobodę w dystrybucji swoich produktów,
         zwłaszcza w drodze umów z dostawcami sprzętu komputerowego lub przez zainstalowanie z Internetu.
      
      362   Po trzecie, na mocy ugody amerykańskiej dostawcy odtwarzaczy multimedialnych przedsiębiorstw trzecich mają swobodę w zawieraniu
         umów o wyłączność z dostawcami sprzętu komputerowego, na mocy których funkcje multimedialne dostarczane w ich produktach będą
         jako jedyne oferowane klientom końcowym.
      
      363   Po czwarte, dostawcy odtwarzaczy multimedialnych przedsiębiorstw trzecich mogą tworzyć swoje produkty w sposób, który pozwala
         na odczyt plików w formacie Windows Media.
      
      364   Po piąte, Komisja sama podkreśliła łatwość, z jaką konsumenci są w stanie instalować odtwarzacze multimedialne na swoich komputerach.
         Ponadto Komisja nie przyznała jakiejkolwiek istotnej roli szerokiemu rozpowszechnieniu funkcji multimedialnych Windows w ramach
         analizy prawdopodobieństwa, że wskutek połączenia AOL/Time Warner, odtwarzacz multimedialny AOL stanie się bardzo szybko najbardziej
         popularnym odtwarzaczem multimedialnym na świecie (zob. powyżej pkt 329).
      
      365   Następnie Microsoft podnosi, że stanowisko Komisji oraz nałożony środek naprawczy są oparte na skrajnie teoretycznym rozumowaniu,
         zgodnie z którym szerokie rozpowszechnienie funkcji multimedialnych Windows zmusi w przyszłości dostawców treści do odwoływania
         się wyłącznie do formatów Windows Media, co wykluczyłoby z rynku wszystkie odtwarzacze multimedialne innych przedsiębiorstw.
         Żadna przesłanka nie uzasadnia założeń Komisji, według których wszelkie opóźnienie w wykonaniu art. 6 lit. a) Decyzji spowoduje
         „zachwianie” rynku na korzyść Windows Media Player, który wykluczy wszelką konkurencję.
      
      366   Stąd, po pierwsze, integracja funkcji multimedialnych w Windows nie utrudnia w żaden sposób pojawienia się odtwarzaczy multimedialnych
         innych przedsiębiorstw, jak o tym świadczy przykład iTunes. Ponadto Microsoft przedstawia dane, które pokazują, że od kwietnia
         2003 r. do kwietnia 2004 r., choć wzrosło korzystanie z Windows Media Player, zarówno RealPlayer, jak i QuickTime zachowały
         taką samą liczbę użytkowników.
      
      367   Po drugie, nie ma też najmniejszego dowodu na „zachwianie rynku” dostawców treści w kierunku formatów Windows Media.
      368   Po trzecie, fakty zaprzeczają teorii, zgodnie z którą usunięcie kodu Windows Media Player jest konieczne, ponieważ dostawcy
         sprzętu nie są gotowi instalować z zasady odtwarzaczy multimedialnych innych przedsiębiorstw, jeżeli nie będą upoważnieni
         do dystrybucji Windows bez funkcji multimedialnych (motyw 851 Decyzji).
      
      369   Po czwarte, Komisja w uwagach z dnia 21 lipca 2004 r. twierdzi po raz pierwszy, że „nawet udział w wysokości 5 % dla terminali
         wyposażonych wyłącznie w konkurencyjny odtwarzacz multimedialny zachęci twórców oprogramowania do opracowania aplikacji także
         dla tych odtwarzaczy”. Ta błędna teza potwierdza, że celem Komisji jest podział Windows i że jest ona sprzeczna z celem Komisji
         polegającym na zwiększeniu wyboru, jaki mają konsumenci.
      
      370   Po piąte, Microsoft w uwagach z dnia 19 sierpnia 2004 r. podważa twierdzenie Komisji, zgodnie z którym natychmiastowe wykonanie
         środka naprawczego jest konieczne dla „umożliwienia konsumentom dokonania wyboru”.
      
      371   Po szóste, Microsoft, także w uwagach z dnia 19 sierpnia 2004 r., uznaje, że odtwarzacze multimedialne przedsiębiorstw trzecich
         będą nadal rozprowadzane w znacznej liczbie oraz że istotna część treści będzie nadal rozpowszechniana w formatach innych
         niż formaty Microsoft.
      
      372   Po siódme, Microsoft w uwagach odnośnie do wniosków interwencyjnych dodaje, że wykonanie środka naprawczego przewidzianego
         w art. 6 lit. a) Decyzji w segmencie „użytkowników końcowych” oraz w grupie „dostawców sprzętu” nie będzie stanowiło rozwiązania
         problemów stanowiących podstawę Decyzji. W istocie, po pierwsze, trudno dostrzec korzyści, jakie mógłby uzyskać konsument
         końcowy z otrzymania wersji nakazanej przez art. 6 w porównaniu z wersją pełną Windows, ponieważ obydwie miałyby tę samą cenę.
         Po drugie, Komisja nie dokonała analizy zakresu, w jakim dostawcy sprzętu komputerowego będą dysponować możliwością zawierania
         umów o wyłączność dla stacji roboczych, które rozprowadzają w EOG.
      
      W przedmiocie szkód wynikających z natychmiastowego wykonania art. 6 lit. a) Decyzji
      373   Microsoft uznaje, że szkody wynikające z natychmiastowego wykonania art. 6 lit. a) Decyzji będą realne i istotne, ponieważ
         jej wykonanie nie pozwoli Microsoft na utrzymanie jej wydajnego i dobrze opracowanego modelu handlowego, jak to również przedstawiła
         ona w swojej argumentacji odnośnie do pilnego charakteru. Ponadto Microsoft, szeroko popierana w tej kwestii przez CompTIA,
         ACT, Mamut i TeamSystem, DMDsecure.com i.in., oraz przez Exor, podnosi, że należałoby uwzględnić interesy producentów oprogramowania
         oraz twórców stron internetowych, których działalność zależy od jednolitej platformy Windows.
      
      374   Po pierwsze, aplikacje oraz strony internetowe, które zostały stworzone przy założeniu funkcji multimedialnych Windows, przestałyby
         już funkcjonować prawidłowo w wersji nakazanej przez art. 6.
      
      375   Po drugie, natychmiastowe wykonanie art. 6 lit. a) Decyzji zaszkodzi aplikacjom oraz stronom internetowym znajdującym się
         aktualnie w fazie rozwoju i tym, które dopiero powstaną w przyszłości, ponieważ tych poważnych szkód nie będzie można usunąć
         w drodze zainstalowania odtwarzaczy multimedialnych przedsiębiorstw trzecich.
      
      376   Po trzecie, Microsoft w uwagach z dnia 19 sierpnia 2004 r. stwierdza, że argumenty Komisji, zgodnie z którymi, z jednej strony,
         producenci oprogramowania, którzy opracowują aplikacje opierające się na funkcjach Windows, mogą „skorzystać” z „możliwości
         »ponownego przesłania odtwarzacza zintegrowanego z ich aplikacjami z ich strony [internetowej]«” oraz, z drugiej strony, „jest
         powszechne w sektorze oprogramowania, że twórcy programów opracowują aplikacje w sposób, który pozwoli im na pełną adaptację
         w razie ewentualnego braku odtwarzacza multimedialnego (uaktualnionego)” tak, że „koszty takiego dostosowania aplikacji […]
         powinny […] być bez znaczenia lub przynajmniej nie przekraczać poziomu przeciętnych kosztów ponoszonych, w przypadku gdy Microsoft
         dostarczy nową wersję (uaktualnioną) Windows”. W praktyce proces polegający na odtworzeniu funkcji multimedialnych w wersji
         nakazanej przez art. 6 będzie miał charakter dość złożony i kosztowny zarówno dla podmiotów trzecich, jak i dla Microsoft.
      
      377   Po czwarte, Microsoft dodaje, że w trakcie analizy różnych interesów w niniejszej sprawie należy mieć na uwadze znaczenie
         przypisane interesom producentów oprogramowania oraz niedogodnościom wynikającym z podziału (fragmentacji) Windows w postępowaniu
         przed District Court, które spowodowało zawarcie ugody amerykańskiej.
      
      –       W przedmiocie zobowiązań Wspólnoty na podstawie TRIPs
      378   Wreszcie, życzeniem Microsoft jest, aby Sąd wziął pod uwagę zobowiązania nałożone na Wspólnotę na podstawie TRIPs.
      b)     Argumenty Komisji oraz interwenientów po jej stronie
       W przedmiocie fumus boni iuris
      379   Komisja, popierana w tej kwestii przez CCIA przed jego rezygnacją, uważa, że teza Microsoft jest oczywiście bezpodstawna i powinna
         być odrzucona.
      
      380   Komisja podnosi, że jej stwierdzenia odnośnie do sprzedaży wiązanej opierają się na prawnych i ekonomicznych teoriach powszechnie
         uznawanych oraz że nadużycie dotyczące sprzedaży wiązanej ma cechy charakterystyczne ustalone w orzecznictwie w dziedzinie
         sprzedaży wiązanej (motywy 794 i nast. Decyzji). Microsoft nie przedstawiła żadnej korzyści z punktu widzenia jakości technicznej,
         której warunkiem niezbędnym byłaby „integracja” Windows Media Player w Windows (motywy od 962 do 969 Decyzji).
      
      381   Stąd, po pierwsze, odnośnie do występowania skutku wykluczenia z rynku, Komisja nie dostrzega przede wszystkim, w jakim zakresie
         różnica w stosunku do niektórych poprzednich spraw wskazanych przez Microsoft stanowi poparcie jej twierdzenia, zgodnie z którym
         w niniejszej sprawie zastosowano jakąś nową teorię. Fakt wykazania skutku wykluczenia tam, gdzie się zakłada jego wystąpienie,
         nie oznacza zastosowania nowej teorii prawnej. Komisja przyznaje, że Decyzja, w przeciwieństwie do decyzji wydanych w niektórych
         poprzednich sprawach (wyrok Sądu z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie T‑30/89 Hilti przeciwko Komisji, Rec. str. II‑1439, utrzymany
         w mocy wyrokiem Trybunału z dnia 2 marca 1994 r. w sprawie C‑53/92 P Hilti przeciwko Komisji, Rec. str. I‑667 oraz ww. w pkt
         126 wyrok w sprawie Tetra Pak przeciwko Komisji, utrzymany w mocy wyrokiem Trybunału z dnia 14 listopada 1996 r. w sprawie
         C‑333/94 P Tetra Pak przeciwko Komisji, Rec. str. I‑5951), nie rozstrzyga sama w sobie co do istnienia skutku wykluczenia
         na rynku (motywy 841 i nast.), lecz uwzględnia szczególne okoliczności niniejszej sprawy, tj. fakt, że odtwarzacze multimedialne
         mogą być przesyłane, czasami nieodpłatnie, przez Internet.
      
      382   Jednakże dowody w tej sprawie ukazują przede wszystkim, że żaden inny producent odtwarzaczy multimedialnych nie może dorównać
         wszechobecności Windows Media Player, co wynika z jego połączenia z Windows oraz że ta sytuacja może pociągnąć za sobą poważne
         skutki dla producentów oprogramowania i treści uzupełniających. Zmniejszenie w drodze sprzedaży wiązanej ilości aplikacji
         i treści dostępnych dla odtwarzaczy multimedialnych pozostałych producentów byłoby, rozważywszy ostatecznie, ze szkodą dla
         konsumentów, gdyż ograniczałoby innowacyjność w odniesieniu do tych produktów, niezależnie od tego jaka byłaby tego istotna
         wartość. Ponadto Microsoft nie przedstawiła jakiegokolwiek obiektywnego uzasadnienia tej praktyki.
      
      383   Ponadto twierdzenie Microsoft, zgodnie z którym stwierdzenia Komisji odnośnie do wykluczenia konkurencji opierają się na domysłach,
         jest błędne z punktu widzenia faktów i prawa. Motywy od 879 do 896 Decyzji dostarczają jasnego opisu wpływu sprzedaży wiązanej
         na dostawców treści oraz producentów programów niezależnych. Z Decyzji wynika, że korzystanie z Windows Media Player wzrasta,
         podczas gdy, zdaniem samej Microsoft, pozostałe odtwarzacze multimedialne są oceniane przez użytkowników wyżej z punktu widzenia
         jakości (motywy od 948 do 951). Ponadto, orzecznictwo nie zobowiązuje Komisji do wykazania, że wszystkie konkurencyjne odtwarzacze
         multimedialne zostały wykluczone z rynku (wyroki Sądu z dnia 30 września 2003 r. w sprawie T‑203/01 Michelin przeciwko Komisji,
         Rec. str. II‑4071, pkt 239; z dnia 23 października 2003 r. w sprawie T‑65/98 Van den Bergh Foods przeciwko Komisji, Rec. str. II‑4653,
         pkt 149 i 160 oraz z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie T‑219/99 British Airways przeciwko Komisji, Rec. str. II‑5917, pkt
         293).
      
      384   Po drugie, odnośnie do istnienia odrębnych produktów Komisja podnosi, że Trybunał i Sąd orzekły, iż istnienie niezależnych
         producentów specjalizujących się w produkcji produktów powiązanych oznacza już istnienie odrębnego popytu ze strony konsumentów
         i stąd odrębnego rynku dla produktu powiązanego. To podejście jest zresztą zgodne z orzecznictwem amerykańskim.
      
      385   Po trzecie, argumenty Microsoft zmierzające do wykazania braku przymusu wywieranego na konsumentów zostały już odparte w Decyzji.
      386   Komisja odrzuca wreszcie argumenty przytoczone przez Microsoft odnośnie do jej dwóch innych argumentów. Po pierwsze, jeśli
         chodzi o odniesienie Microsoft do zobowiązań ciążących na Wspólnocie na podstawie TRIPs, Komisja odsyła do swoich argumentów
         dotyczących środka naprawczego, o którym mowa w art. 5 lit. a) Decyzji (zob. powyżej pkt 195). Po drugie, Komisja uznaje,
         że środek naprawczy, o którym mowa w art. 6 lit. a) Decyzji jest proporcjonalny w zakresie, w jakim, z jednej strony, Microsoft
         zachowuje prawo oferowania wersji Windows wraz z Windows Media Player oraz, z drugiej strony, nawet jeśli niektórzy klienci
         wybraliby wersję nakazaną przez art. 6, mieliby nadal możliwość uzupełnienia tego produktu o Windows Media Player, jeśliby
         sobie tego życzyli.
      
       W przedmiocie pilnego charakteru
      387   Komisja, popierana w tej kwestii przez RealNetworks, SIIA, jak również przez CCIA przed jego rezygnacją z interwencji, uznaje,
         że Microsoft nie udowodniła wystąpienia poważnej i nieodwracalnej szkody, która zostałaby jej wyrządzona przez natychmiastowe
         wykonanie Decyzji.
      
       W przedmiocie wyważenia interesów
      388   Komisja uważa, że wyważenie interesów skłania do oddalenia wniosku Microsoft, w szczególności jeśli chodzi o związek z interesem
         publicznym w utrzymaniu przynajmniej skutecznej konkurencji. Rynek odtwarzaczy multimedialnych zbliża się do stadium, w którym
         mogłoby dojść do jego zachwiania. Komisja jest popierana w tej kwestii przez RealNetworks i SIIA. Komisja dodaje w tym względzie,
         że natychmiastowe wykonanie środka naprawczego nie spowoduje radykalnej zmiany pozycji Microsoft na rynku odtwarzaczy multimedialnych,
         lecz umożliwi po prostu wyrównanie konkurencji na tym rynku, a zatem zachowa status quo odnośnie do struktury tego rynku.
         Samo natychmiastowe wykonanie środka naprawczego mogłoby ochronić swobodę wyboru konsumentów oraz pozwoliłoby im na czerpanie
         korzyści z innowacji w cyfrowych usługach multimedialnych.
      
      389   Jeśli chodzi o ryzyko wyrządzenia szkód osobom trzecim, Komisja zaprzecza argumentom opartym na roszczeniach, które mogłyby
         być ewentualnie podnoszone przez producentów oprogramowania, twórców stron internetowych czy też dostawców treści. Komisja
         zakłada również niewielkie ryzyko szkody wyrządzonej pośrednio ogólnie sektorowi informatycznemu.
      
      2.     Ocena prezesa orzekającego w przedmiocie środka tymczasowego
      a)     W przedmiocie fumus boni iuris
      390   Zgodnie z art. 2 lit. b) Decyzji zarzuca się Microsoft naruszenie art. 82 WE poprzez „uzależnienie dostawy systemu operacyjnego
         Windows dla terminali od jednoczesnego nabycia Window[s] Media Player, w okresie od maja 1999 r. do dnia doręczenia [Decyzji]”.
         W celu zaradzenia tej sytuacji art. 4 Decyzji nakłada na Microsoft obowiązek zaprzestania tego naruszenia zgodnie z przepisami
         art. 6 Decyzji. Artykuł 6 lit. a) Decyzji nakłada na Microsoft obowiązek wprowadzenia do obrotu „w pełni funkcjonalnej wersji
         swojego systemu operacyjnego Windows dla stacji roboczych niezawierającego Windows Media Player.”. Tymczasem Decyzja uściśla,
         że „Microsoft zachowuje prawo do oferowania swojego systemu operacyjnego Windows dla stacji roboczych połączonego z Windows
         Media Player.”.
      
      391   Na poparcie opinii, zgodnie z którą warunek dotyczący fumus boni iuris jest spełniony, Microsoft przytacza bogatą argumentację,
         składającą się z pięciu części. Po pierwsze, Microsoft podnosi, że Komisja zastosowała w Decyzji teoretyczne założenie nieposiadające
         żadnego uzasadnienia, po drugie, że korzyści wynikające z koncepcji budowy systemu operacyjnego Windows powinny były zostać
         uwzględnione przez Komisję w większym stopniu, po trzecie, że Decyzja nie wykazuje naruszenia art. 82 WE, po czwarte, że Decyzja
         nie uwzględnia w wystarczającym stopniu zobowiązań nałożonych na Wspólnotę przez TRIPs oraz, po piąte, że środek naprawczy
         nałożony przez Decyzję nie jest proporcjonalny.
      
      392   Mając na uwadze argumentację przytoczoną przez Microsoft w ramach postępowania o zastosowanie środka tymczasowego, należy
         stwierdzić, że części czwartej i piątej tej argumentacji nie można uznać za wystarczającą dla ustanowienia fumus boni iuris.
      
      393   Część odnosząca się do nieproporcjonalności środka naprawczego została bowiem przedstawiona przez Microsoft we wniosku w sposób
         nadmiernie skrótowy. Microsoft jedynie zaznaczyła w tym względzie, że „środek naprawczy nałożony przez Decyzję jest nieproporcjonalny”.
         Microsoft nie wyjaśnia w szczególności, w jaki sposób Sąd miałby stwierdzić ewentualną nieproporcjonalność środka nałożonego
         na mocy art. 6 lit. a) Decyzji. Jeśli chodzi o część dotyczącą naruszenia TRIPs, nie została ona rozwinięta w dostateczny
         sposób, pozwalający prezesowi na właściwe rozstrzygnięcie. Tak więc, z jednej strony, Microsoft ograniczyła się do stwierdzenia
         we wniosku o zastosowanie środka tymczasowego, że „Decyzja nie uwzględniła w wystarczający sposób zobowiązań nałożonych na
         Wspólnoty Europejskie przez [TRIPs]”. Z drugiej strony, odesłania do argumentacji powołanej w załączniku T.9 nie uznano za
         zgodne ze stosowanymi regułami dotyczącymi formy pism (zob. powyżej pkt 88).
      
      394   Prezes uznaje natomiast, że pozostałe argumenty Microsoft podnoszą złożone kwestie, które Sąd powinien rozstrzygnąć w postępowaniu
         głównym, oraz że nie można uznać tych argumentów w ramach postępowania w przedmiocie środka tymczasowego za oczywiście pozbawione
         podstaw.
      
      395   Sprawa ta, po pierwsze, podnosi złożoną kwestię dotyczącą pierwszej części argumentacji Microsoft, opartej zasadniczo na niezgodnym
         z prawem zastosowaniu przez Komisję nowej teorii dotyczącej sprzedaży wiązanej.
      
      396   Za pomocą tej argumentacji Microsoft zarzuca zasadniczo Komisji stwierdzenie, że rynek odtwarzaczy multimedialnych miał „się
         skłaniać” na jej korzyść, bez podjęcia próby pogodzenia tej teorii z rzeczywistością rynku. Microsoft powołuje w szczególności
         fakt, z jednej strony, że użytkownikom stacji roboczych funkcjonujących z Windows łatwo jest zastosować różne odtwarzacze
         multimedialne wykorzystujące różne formaty oraz, z drugiej strony, że dostawcy treści stosują różne formaty. Decyzja opiera
         się w tym względzie na zwykłych przypuszczeniach.
      
      397   Komisja w Decyzji, w celu stwierdzenia, że sprzedaż Windows Media Player razem z Windows stanowi zabronioną przez art. 82
         WE sprzedaż wiązaną, po pierwsze, stwierdziła, że Microsoft ma pozycję dominującą na rynku systemów operacyjnych dla stacji
         roboczych (pkt 799), czemu Microsoft nie zaprzecza. Po drugie, Komisja uznała, że odtwarzacze multimedialne umożliwiające
         stały odczyt treści oraz systemy operacyjne dla stacji roboczych stanowią oddzielne produkty (motywy od 800 do 825). Po trzecie,
         Komisja uznała, że Microsoft nie umożliwiła swoim klientom nabycia Windows bez Windows Media Player (motywy od 826 do 834).
         Po czwarte, Komisja zbadała występowanie skutków wykluczenia z rynku. W tym względzie z motywu 841 Decyzji wynika, że Komisja
         odpowiedziała na argumenty Microsoft, zgodnie z którymi praktyka wykazana przez Komisję nie miała takich skutków w ten sposób:
         „Istnieją rzeczywiście okoliczności, które uzasadniają, jeśli chodzi o sprzedaż wiązaną odtwarzacza [Windows Media Player],
         bardziej uważną analizę wpływu, jaki praktyka ta ma na konkurencję. Podczas gdy w klasycznych przypadkach sprzedaży wiązanych
         Komisja i sąd wspólnotowy uznają, że sprzedaż obejmująca odrębny produkt i produkt dominujący jest wskazówką występowania
         skutku wykluczenia, jaki wywoływała ta praktyka na konkurencyjnych sprzedawców, nie można zaprzeczyć, że w niniejszej sprawie
         użytkownicy mogli się zaopatrzyć – co czynią zresztą – w inne odtwarzacze multimedialne przez Internet, czasami nieodpłatnie.
         Istnieją zatem solidne powody dla nieprzyjęcia, bez dodatkowej analizy, że sprzedaż wiązana odtwarzacza Windows Media Player
         stanowi postępowanie o charakterze mogącym ograniczyć konkurencję”. W konsekwencji, mając na uwadze cechy charakterystyczne
         przedmiotowego rynku, Komisja uznała szczególny charakter niniejszej sprawy z punktu widzenia jej wcześniejszej praktyki oraz
         tego, co, jej zdaniem, odzwierciedla zasady rozwinięte przez orzecznictwo wspólnotowe w dziedzinie sprzedaży wiązanej.
      
      398   Z tego względu argumentacja Microsoft może wywołać jedną lub kilka zasadniczych kwestii, które mogą podważyć zgodność z prawem
         analizy Komisji. Z utrwalonego orzecznictwa wynika w tym względzie, że pojęcie wykorzystania o charakterze nadużycia jest
         pojęciem obiektywnym, które oznacza postępowanie przedsiębiorstwa mającego pozycję dominującą, mogącego wywrzeć wpływ na strukturę
         rynku, na którym, z uwagi właśnie na obecność przedmiotowego przedsiębiorstwa, poziom konkurencji jest już osłabiony oraz
         które stanowi przeszkodę, przez zastosowanie reguł innych niż rządzące zwykłą konkurencją towarów lub usług na podstawie transakcji
         podmiotów gospodarczych, w utrzymaniu jeszcze istniejącego na rynku poziomu konkurencji lub we wzmocnieniu tej konkurencji
         (wyrok Trybunału z dnia 13 lutego 1979 r. w sprawie 85/76 Hoffmann‑La Roche przeciwko Komisji, Rec. str. 461, pkt 91; wyrok
         Sądu z dnia 7 października 1999 r. w sprawie T‑228/97 Irish Sugar przeciwko Komisji, Rec. str. II‑2969, pkt 111).
      
      399   W niniejszej sprawie Komisja ponadto uznała, że skutek antykonkurencyjny sprzedaży wiązanej wynika z „pośrednich skutków sieci”.
         Skutki te polegają na fakcie, że obecność Windows Media Player we wszystkich systemach operacyjnych rozprowadzanych przez
         Windows zachęca dostawców treści oraz producentów aplikacji do tworzenia ich produktów na bazie Windows Media Player (motyw
         842). W celu ich wykazania Komisja oparła się w znacznej części na obecnych i przeszłych okolicznościach faktycznych dotyczących
         bodźców dostawców treści oraz producentów aplikacji (motywy od 879 do 896). Niemniej, jak wynika w szczególności z motywów
         842 oraz 984 Decyzji, okoliczności te wspierają analizę przynajmniej częściowo przyszłościową co do ryzyka dla konkurencji
         wynikającego z sankcjonowanej praktyki.
      
      400   Wprawdzie, jak również odnotowuje to Komisja, w celu ustalenia naruszenia art. 82 WE wystarczy wykazać, że postępowanie o charakterze
         nadużycia przedsiębiorstwa mającego pozycję dominującą zmierza do ograniczenia konkurencji lub, innymi słowy, że postępowanie
         może mieć taki skutek (ww. w pkt 383 wyroki w sprawach Michelin przeciwko Komisji, pkt 239 oraz British Airways przeciwko
         Komisji, pkt 293). Niniejsza sprawa wywołuje niemniej złożoną kwestię, czy Komisja może, i, jeśli tak, to w jakich warunkach,
         oprzeć się na prawdopodobnym „wahaniu się” rynku w celu nałożenia sankcji na sprzedaż wiązaną praktykowaną przez dominujące
         przedsiębiorstwo, jeżeli, w danym przypadku, to postępowanie nie ma charakteru ograniczającego konkurencję.
      
      401   Po drugie, istotna kwestia powstaje w ramach analizy argumentacji Microsoft, zgodnie z którą Komisja powinna była przyłożyć
         większą wagę do pozytywnych skutków „koncepcji budowy” systemu operacyjnego Windows. Ta argumentacja mogłaby w istocie doprowadzić
         Sąd w ramach sprawy głównej do zbadania warunków, w których istnienie obiektywnego uzasadnienia może pozwolić na wniosek,
         ze praktyka sprzedaży wiązanej mająca skutki antykonkurencyjne nie jest zakazana przez art. 82 WE. Rozstrzygnięcie tej delikatnej
         kwestii uzasadnia wstępną analizę, czy ewentualne pozytywne skutki związane ze wzrastającą standaryzacją niektórych produktów
         mogą stanowić obiektywne uzasadnienie albo czy, jak utrzymuje Komisja, pozytywne skutki standaryzacji można przyjąć wyłącznie,
         kiedy wynikają z działań w ramach konkurencji lub decyzji instytucji normalizacyjnych.
      
      402   Po trzecie, poza zasadniczymi kwestiami, które podnosi analiza tych dwóch części argumentacji, Microsoft zaprzecza przesłankom
         faktycznym, na których oparta jest analiza Komisji. W szczególności twierdzi ona w pierwszej część swojej argumentacji, że
         analizę Komisji dotyczącą występowania „pośrednich skutków sieci” podważa fakt, iż dostawcy treści nadal korzystają z różnych
         formatów. Należy stwierdzić w tym względzie, że Komisja nie zaprzeczyła, że tak jest w tym przypadku, przynajmniej w pewnym
         zakresie. Ponadto to do Sądu w ramach sprawy głównej należy orzeczenie odnośnie do tych kwestii faktycznych oraz konsekwencji,
         które należy z tego wyciągnąć, w danym przypadku, odnośnie do ważności analizy Komisji.
      
      403   Po czwarte, argumentacja Microsoft, zgodnie z którą „Windows i jego funkcje multimedialne” nie stanowią dwóch oddzielnych
         produktów dla celów stosowania art. 82 WE w zakresie sprzedaży wiązanej, nie powinna zostać wstępnie uznana, w ramach postępowania
         o zastosowanie środka tymczasowego, za pozbawioną podstaw, mając zwłaszcza na uwadze fakt, że Microsoft i inni producenci
         włączają od wielu lat do swoich systemów operacyjnych dla stacji roboczych niektóre funkcje multimedialne.
      
      404   Trzy pierwsze części argumentacji Microsoft podnoszą zatem kilka istotnych kwestii, zwłaszcza wobec złożonych ocen ekonomicznych,
         jakie za sobą owe kwestie pociągają, tak co do faktów, jak co do prawa. Prezes uznaje, że argumenty Microsoft nie powinny
         być uznane w ramach postępowania w przedmiocie zastosowania środka tymczasowego za oczywiście bezpodstawne, tak więc warunek
         odnośnie do fumus boni iuris jest spełniony.
      
      b)     W przedmiocie pilnego charakteru
      405   Microsoft twierdzi, że wykonanie art. 6 lit. a) Decyzji naruszy w sposób nieodwracalny wartość platformy Windows, co wyrządziłoby
         jej dwa rodzaje poważnych i nieodwracalnych szkód. Te dwie szkody powinny zostać poddane oddzielnej ocenie.
      
       W przedmiocie twierdzenia o naruszeniu „pierwotnej koncepcji budowy” systemu operacyjnego Windows
      406   Artykuł 6 lit. a) Decyzji nakłada na Microsoft obowiązek opracowania i wprowadzenia na rynek produktu, którego aktualnie nie
         sprzedaje, oraz który określa ona jako niezgodny z podstawowym elementem jej polityki handlowej. Precyzyjniej, Microsoft twierdzi,
         że art. 6 lit. a) Decyzji powoduje naruszenie „pierwotnej koncepcji budowy” systemu operacyjnego Windows. Microsoft w istocie
         odwołuje się w ten sposób do naruszenia jej swobody gospodarczej.
      
      407   W tym względzie z akt sprawy Microsoft wynika, iż od wielu lat wprowadza ona na rynek system operacyjny, który, jej zdaniem,
         oferuje swoim użytkownikom wspólne, stale rozszerzające się funkcje, zawierające od 1992 r. pewne funkcje multimedialne. Ponadto
         z akt sprawy wystarczająco wyraźnie wynika, że Microsoft stara się, aby ostatnio wprowadzana na rynek wersja jego systemu
         operacyjnego Windows przeznaczonego do użytku ogólnego, przynajmniej w sposób ogólny pozwalała na funkcjonowanie aplikacji
         opracowanych dla jej wersji wcześniejszych.
      
      408   Należy zatem podkreślić, że wykonanie Decyzji nałożyłoby na Microsoft wymóg wprowadzenia na rynek systemu operacyjnego nieposiadającego
         pewnych funkcji multimedialnych, które, jej zdaniem, stanowią jego integralną część. Decyzja stanowi uszczerbek dla swobody
         gospodarczej Microsoft. Poza tym, niektóre aplikacje opracowane tak, aby mogły funkcjonować dla pakietu Windows i Windows
         Media Player mogłyby nie funkcjonować w sposób zadowalający w wersji nakazanej przez art. 6, przynajmniej biorąc pod uwagę
         fakt, iż ta ostatnia miałaby zostać w ogóle pozbawiona odtwarzacza multimedialnego.
      
      409   W tym względzie prezes przypomina, że zważywszy na zasadę swobody wykonywania działalności zawodowej, która według utrwalonego
         orzecznictwa Trybunału (wyroki Trybunału z dnia 13 grudnia 1979 r. w sprawie 44/79 Hauer, Rec. str. 3727, pkt 31‑33 oraz z dnia
         9 września 2004 r. w sprawach połączonych C‑184/02 i C‑223/02 Hiszpania i Finlandia przeciwko Parlamentowi i Radzie, Zb.Orz.
         str. I‑7789, pkt 51) stanowi część ogólnych zasad prawa wspólnotowego, przedsiębiorstwa działające na obszarze Wspólnoty mają
         w zasadzie swobodę wyboru polityki handlowej, którą uznają za właściwą. Oznacza to w szczególności, że swobodny wybór charakteru
         i właściwości produktów, które zamierzają wprowadzić na rynek, należy w zasadzie do każdego przedsiębiorstwa. Nie można jednak
         uznać dla celów wniosku o zastosowanie środka tymczasowego, że naruszenie polityki handlowej przedsiębiorstwa stanowi dla
         niego zawsze poważną i nieodwracalną szkodę. Stąd ewentualny poważny i nieodwracalny charakter naruszenia swobody gospodarczej
         przedsiębiorstwa powinno się oceniać, mając na uwadze okoliczności każdej sprawy (zob. powyżej pkt 292).
      
      410   Ponadto w okolicznościach niniejszej sprawy należy stwierdzić, że naruszenia swobody gospodarczej Microsoft, rozważanego jako
         takie oraz niezależnie od jego konkretnego wpływu na rynek, nie można uznać za nieodwracalne. Nie bierze się pod uwagę konsekwencji,
         jakie Decyzja mogłaby spowodować na rynku przed ewentualnym stwierdzeniem jej nieważności, gdyż nie wydaje się, by w sytuacji,
         w której Microsoft wygrałaby sprawę główną, nie miała ona możliwości ponownego zastosowania swej „koncepcji pierwotnej budowy”
         do wszystkich jej produktów, które będzie wprowadzać do obrotu po stwierdzeniu nieważności. W konsekwencji, w takim przypadku,
         nawet przy założeniu, że Microsoft wykazała, iż samo naruszenie jej wolności handlowej stanowi poważną szkodę, nie wydaje
         się ona nieodwracalna.
      
      411   Niemniej należy zbadać, czy naruszenie swobody gospodarczej Microsoft może spowodować, mając na uwadze jego konkretne konsekwencje
         na rynku w okresie do momentu wydania orzeczenia co do istoty sprawy, poważną i nieodwracalną szkodę dla tego przedsiębiorstwa.
         Należy uwzględnić w tym względzie konsekwencje, które mogą wyniknąć dla Microsoft, po pierwsze, z koncepcji wersji nakazanej
         przez art. 6, po drugie, z wprowadzenia na rynek tej wersji oraz, po trzecie, z możliwości, iż zostanie ona zakupiona przez
         klientów Microsoft.
      
      412   Po pierwsze, Microsoft utrzymywała w trakcie posiedzenia, że nawet w przypadku gdyby wersja nakazana przez art. 6 nie została
         zakupiona w znaczących ilościach, naruszona zostałaby jej „koncepcja”, zwłaszcza wobec „jałowego działania”, jakie stanowiłaby
         koncepcja wersji nakazanej przez art. 6.
      
      413   W zakresie, w jakim Microsoft odwołuje się do konieczności opracowania wersji nakazanej przez art. 6, spółka nie przedstawiła
         dostatecznych szczegółów odnośnie do utrudnień wynikających z tego obowiązku. Ponadto należy zauważyć, że szkoda poniesiona
         z tego tytułu przez Microsoft wyrażałaby się w kosztach rozwoju. Wobec braku zaś dowodu przeciwnego taka szkoda stanowi szkodę
         o charakterze finansowym, która, poza wyjątkowymi okolicznościami, które nie wystąpiły w niniejszej sprawie, nie stanowi nieodwracalnej
         szkody (postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 18 października 1991 r. w sprawie C‑213/91 R Abertal i in. przeciwko Komisji,
         Rec. str. I‑5109, pkt 24; postanowienie Prezesa Sądu z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie T‑53/01 R Poste Italiane przeciwko Komisji,
         Rec. str. II‑1479, pkt 119).
      
      414   Po drugie, jeżeli argumentację Microsoft należy rozumieć w ten sposób, że spółka poniosłaby szkodę z uwagi na samo istnienie
         obowiązku wprowadzenia na rynek wersji nakazanej przez art. 6 i to niezależnie od rzeczywistej wielkości zakupu tej wersji,
         Microsoft nie dostarczyła dostatecznych szczegółów odnośnie do rodzaju, wagi i nieodwracalnego charakteru rzekomych trudności.
         Jeżeli argumentację Microsoft należy rozumieć w ten sposób, że zostanie naruszona reputacja spółki, zostanie to poddane analizie
         razem z drugim rodzajem powołanej przez nią szkody (zob. poniżej pkt 442‑475).
      
      415   Na posiedzeniu Microsoft dodała niemniej, że nawet w sytuacji, w której nie będzie popytu na wersję nakazaną przez art. 6,
         będzie z tego wynikała niepewność dla osób trzecich, zwłaszcza dla dostawców treści. W istocie ci ostatni nie będą mieli wiedzy
         odnośnie do liczby zakupionych wersji nakazanych przez art. 6. Zdaniem Microsoft, spowodowałoby to spadek atrakcyjności Windows.
      
      416   Należy w tym względzie przypomnieć, że pilny charakter wniosku o zastosowanie środka tymczasowego powinno się oceniać w odniesieniu
         do konieczności orzeczenia tymczasowego w celu uniknięcia poważnej i nieodwracalnej szkody wyrządzonej stronie wnioskującej
         o zastosowanie środka tymczasowego (zob. orzecznictwo ww. w pkt 240). W konsekwencji, ponieważ niepewność podniesiona przez
         Microsoft może wyrządzić szkodę osobom trzecim, nie może być brana pod uwagę ze względu na pilny charakter (zob. podobnie
         postanowienie Prezesa Trybunału z dnia 6 maja 1988 r. w sprawie 112/88 R Unia producentów cytronu z Krety przeciwko Komisji,
         Rec. str. 2597, pkt 20). Należy natomiast dokonać analizy argumentów Microsoft, według których wywołana u osób trzecich niepewność
         spowodowałaby spadek atrakcyjności jej platformy.
      
      417   Przede wszystkim Microsoft nie dostarcza ani szczegółów, ani dowodów pozwalających na ocenę dokładnego rodzaju, istnienia,
         wagi oraz nieodwracalnego charakteru spadku atrakcyjności Windows, która byłaby spowodowana tą ewentualną niepewnością. Przy
         założeniu w szczególności, że powołany przez Microsoft spadek atrakcyjności oznacza, iż niektóre osoby trzecie zależne od
         „stabilności Windows” mogłyby zadecydować, z powodu wprowadzenia do obrotu wersji nakazanej przez art. 6, o zaprzestaniu tworzenia
         produktów dla tej platformy, Microsoft nie dostarcza dostatecznych dowodów dla wykazania, że taki wybór mógłby zostać dokonany
         przez te podmioty w znaczących proporcjach.
      
      418   Prezes podnosi w tej kwestii ponadto, że żaden z interwenientów po stronie Microsoft nie twierdził, iż z uwagi na wykonanie
         art. 6 lit. a) Decyzji mogłaby ona zaprzestać tworzenia produktów dla platformy Windows. W istocie podmioty te wskazały, że
         wykonanie art. 6 lit. a) Decyzji stwarza ryzyko wyrządzenia im szkody, zwłaszcza o ile doprowadzi ich ono do konieczności
         wyboru dostosowania się lub nie do powstałej na rynku niepewności. Z jednej strony, ewentualność dokonania przez nich wyboru,
         że nie będą dostosowywać ich produktów do wersji nakazanej przez art. 6 pozostaje w tym stadium bardzo hipotetyczna. Z drugiej
         strony, nawet przy założeniu wystarczającego udowodnienia prawdopodobieństwa, że podmioty te nie dostosują swoich produktów
         do wersji nakazanej przez art. 6, jak podkreśla Komisja, nie świadczyłoby to, że z tego powodu zaniechają tworzyć produkty
         dla wersji Windows zawierającej Windows Media Player. Faktycznie żaden z interwenientów po stronie Microsoft nie twierdził,
         że mógłby zostać nakłoniony z powodu Decyzji do tworzenia produktów dla innego systemu operacyjnego. Nie zostało zatem wykazane,
         że „spadek atrakcyjności” Windows mógłby być w praktyce znaczący dla Microsoft, nawet wobec samych interwenientów.
      
      419   Wreszcie Microsoft nie wykazała konkretnie w jakimkolwiek momencie, że niepewność dotycząca jednolitości platformy Windows
         spowoduje spadek atrakcyjności wśród konsumentów końcowych lub jej klientów.
      
      420   Po trzecie, należy zbadać konsekwencje wynikające dla Microsoft z możliwości, że wersja nakazana przez art. 6 zostanie zakupiona
         w znaczących ilościach.
      
      421   Tytułem wstępu należy stwierdzić w tym względzie, że środek naprawczy, o którym mowa w art. 4 i 6 lit. a) Decyzji, zmierza
         do położenia kresu naruszeniu stwierdzonemu przez Komisję oraz nie przesądza przyszłych zmian na rynku. Środek naprawczy,
         jak odnotowała to na posiedzeniu Komisja, nie wyklucza możliwości, że Windows Media Player, mając na uwadze jego własne zalety
         oraz w drodze konkurencji, która, zdaniem Komisji, zostanie odtworzona, będzie nadal w praktyce kupowany wraz z systemem operacyjnym
         Microsoft.
      
      422   Microsoft ze swojej strony wyraża ponadto poważne wątpliwości co do prawdopodobieństwa sprzedaży wersji nakazanej przez art. 6
         w znaczących ilościach.
      
      423   W tym względzie z motywu 69 i 70 Decyzji wynika, że systemy operacyjne dla stacji roboczych są wprowadzane do obrotu w dwóch
         kanałach dystrybucyjnych, to znaczy, z jednej strony, dystrybucja do konsumentów końcowych, a z drugiej, do dostawców sprzętu
         komputerowego, którzy składają stacje robocze oraz z reguły instalują tam system operacyjny.
      
      424   Tymczasem Microsoft w swoich uwagach dotyczących pism interwencyjnych wskazała, że jeśli chodzi o dystrybucję do użytkowników
         końcowych, to „trudne są do zauważenia korzyści, jakie klient tej formy dystrybucji mógłby czerpać z otrzymania wersji [nakazanej
         przez art. 6] w stosunku do wersji pełnej Windows, ponieważ obydwie byłyby oferowane za tę samą cenę”. W tych samych uwagach
         Microsoft precyzuje, że „trudno jest […] sobie wyobrazić, jak rozsądny konsument mógłby zdecydować się na taką wersję”.
      
      425   Jeśli chodzi zaś o dostawców sprzętu komputerowego, Microsoft wskazuje, że „można sobie doskonale wyobrazić, iż sprzedawca
         odtwarzacza multimedialnego innego producenta zmierza do zachęcenia dostawcy sprzętu komputerowego, w zamian za zapłatę, do
         wzięcia w licencję wersji [nakazanej przez art. 6] oraz do powiązania jej w sposób wyłączny z odtwarzaczem multimedialnym
         tego sprzedawcy”. Microsoft jednakże zarzuca Komisji brak zbadania zakresu, w jakim dostawcy sprzętu byliby gotowi do zawierania
         takich umów. Dodaje ona, że „fakt, iż dostawcy sprzętu instalują aktualnie kilka odtwarzaczy multimedialnych oraz iż żaden
         sprzedawca odtwarzaczy multimedialnych nie wydaje się wynagradzać dostawców sprzętu w celu zablokowania wszelkiego dostępu
         do Windows Media Player […] sugeruje, że sprzedawcy odtwarzaczy multimedialnych nie są dostatecznie zainteresowani zawarciem
         odpłatnych umów wyłączności w celu przekonania dostawców sprzętu do wyboru wersji [nakazanej przez art. 6]. Co więcej, na
         posiedzeniu, nawet jeśli Microsoft nadal rozważała możliwość zawarcia przez jej konkurentów umów o wyłączność z dostawcami
         sprzętu, wycofała ona swoje wątpliwości co do potencjalnie istotnego charakteru sprzedaży wersji nakazanej przez art. 6.
      
      426   Należy zatem stwierdzić, że Microsoft poważnie wątpi, że wersja nakazana przez art. 6 mogłaby zostać sprzedana w znaczących
         ilościach.
      
      427   Otóż z utrwalonego orzecznictwa wynika, że to do strony wnioskującej o zastosowanie środka tymczasowego należy udowodnienie,
         iż nie może ona czekać do zakończenia postępowania głównego bez poniesienia poważnej i nieodwracalnej szkody (zob. ww. orzecznictwo
         w pkt 240). W tym kontekście wystarczy, zwłaszcza kiedy wystąpienie szkody zależy od wystąpienia szeregu czynników, że szkoda
         jest przewidywalna z dostatecznym stopniem prawdopodobieństwa (ww. w pkt 241 postanowienie w sprawie Niemcy przeciwko Radzie,
         pkt 22 i 34 oraz postanowienie w sprawie HFB i in. przeciwko Komisji, pkt 67). Skarżący pozostaje tymczasem zobowiązany do
         udowodnienia faktów stanowiących podstawę prawdopodobieństwa takiej poważnej i nieodwracalnej szkody (ww. w pkt 241 postanowienie
         w sprawie HFB i in. przeciwko Komisji, pkt 67).
      
      428   W niniejszej sprawie, wobec nieprzedstawienia przez Microsoft dowodów pozwalających na odmienne postępowanie, do prezesa nie
         należy przesądzanie skutku, jaki wywrze na rynek środek naprawczy nakazany przez art. 6 lit. a) Decyzji. Trzeba zatem stwierdzić,
         że, jak sama Microsoft wydaje się z tym zgadzać, możliwość osiągnięcia wysokiego poziomu sprzedaży wersji nakazanej przez
         art. 6 pozostaje, w tym stadium i na podstawie dowodów, jakimi dysponuje prezes, bardzo hipotetyczna.
      
      429   Założenie, na którym opiera się w tym przypadku szkoda podnoszona przez Microsoft, nie powinno zostać uznane za wykazane.
      430   W każdym razie, nawet przy założeniu, że Microsoft wykazałaby w sposób wystarczający prawdopodobieństwo, że wersja nakazana
         przez art. 6 zostanie sprzedana w znaczących ilościach, należy zaznaczyć, iż, jak twierdzi Komisja, Microsoft nie powołuje
         w niniejszej sprawie nieodwracalnych zmian na rynku, jaka wynikałaby z tych sprzedaży. Microsoft miałaby bowiem, w razie stwierdzenia
         nieważności Decyzji, możliwość ponownego wprowadzenia do obrotu wersji Windows wraz z Windows Media Player, a zatem ponownego
         zastosowania i w sposób wyłączny tego, co określa jako „koncepcję pierwotną budowy” systemu operacyjnego Windows. Nie wykazano,
         że występowałyby przeszkody mogące utrudnić Microsoft odzyskanie pozycji zajmowanej na rynku przez spółkę przed wykonaniem
         środka naprawczego.
      
      431   Wbrew tym czynnikom Microsoft twierdzi, że poniosłaby poważną i nieodwracalną szkodę z dwóch powodów.
      432   Po pierwsze, zdaniem Microsoft, „korzyści wynikające z ujednolicenia platformy Windows znikną w sposób nieodwracalny”. Microsoft
         dodaje, że wyrządzona szkoda nie zostanie naprawiona przez stwierdzenie nieważności Decyzji, ponieważ „inżynierowie Microsoft
         będą musieli wyjść z założenia, że przynajmniej niektóre kopie Windows dystrybuowane w EOG będą pozbawione funkcji multimedialnej”,
         co zmuszałoby ich do „uwzględnienia istnienia dwóch wersji w okresie kilku lat”.
      
      433   Tymczasem Microsoft nie precyzuje dostatecznie, w jaki sposób obowiązek ciążący na jej inżynierach naruszałby i uniemożliwiał
         powrót do „koncepcji pierwotnej budowy” w następstwie ewentualnego stwierdzenia nieważności Decyzji. Microsoft nie wyjaśnia
         zatem, po pierwsze, co miałoby jej utrudniać, po ewentualnym stwierdzeniu nieważności Decyzji, ponowną wyłączną dystrybucję
         wersji Windows wraz z Windows Media Player.
      
      434   Microsoft wydaje się następnie uważać, że podniesiona przez nią szkoda nie będzie nieograniczona w czasie, ponieważ, jej zdaniem,
         dałaby się stwierdzić „w okresie kilku lat”.
      
      435   Ponadto Microsoft nie dostarcza dowodów pozwalających na wystarczającą ocenę wagi szkody wynikającej z dodatkowych wysiłków,
         jakie musieliby włożyć twórcy w celu uwzględnienia istnienia dwóch wersji. Wobec braku szczegółów w tym względzie istnieją
         przesłanki ku temu, by sądzić, że wysiłki te przejawiałyby się w dodatkowych kosztach i w konsekwencji w szkodzie finansowej,
         która, z zastrzeżeniem wyjątkowych okoliczności, jakie nie występują w niniejszym przypadku, nie stanowi nieodwracalnej szkody
         (ww. w pkt 413 postanowienia w sprawie Abertal i in. przeciwko Komisji, pkt 24 oraz w sprawie Poste Italiane przeciwko Komisji,
         pkt 119).
      
      436   Wreszcie Microsoft nie wykazuje także, w jakim zakresie nie byłoby już dla niej możliwe lub przynajmniej nieodwracalnie i poważnie
         szkodliwe, w przypadku stwierdzenia nieważności art. 4 i 6 lit. a) Decyzji, nieuwzględnienie istnienia wprowadzonych już do
         obrotu kopii wersji nakazanej przez art. 6.
      
      437   Pierwsza szkoda powołana przez Microsoft nie powinna zatem uzasadniać perspektywy poważnej i nieodwracalnej szkody.
      438   Po drugie, Microsoft twierdzi, że „podmioty trzecie, które są zależne od stabilności i jednolitości platformy Windows” powinny
         także uwzględnić istnienie dwóch wersji w okresie kilku lat, „co spowodowałoby wzrost ich kosztów i zredukowało atrakcyjność
         Windows, w sposób trwały”.
      
      439   Należy w tym względzie powtórzyć, w tym kontekście, uwagi poczynione powyżej w pkt 421‑428. Nie wykazano, że w praktyce istnieje
         dostatecznie poważne ryzyko, nawet w przypadku, w którym wersja nakazana przez art. 6 zostałaby sprzedana z znacznych ilościach,
         że podmioty tworzące aktualnie produkty dla Windows zaprzestałyby podobnej działalności lub że konsumenci, klienci i inne
         podmioty, które Microsoft uważa za zależne od stabilności Windows mogłyby ograniczyć swoje zakupy lub korzystanie z tego produktu.
      
      440   Wreszcie, odnośnie do dwóch rodzajów szkód powołanych przez Microsoft, poza stwierdzeniem dokonanym powyżej w pkt 430, prezes
         uznaje, że Komisja przedstawiła przekonywające dowody pozwalające wykazać, że Microsoft po ewentualnym stwierdzeniu nieważności
         Decyzji miałaby możliwość używania niektórych mechanizmów, zwłaszcza uaktualnienia jej systemu operacyjnego w celu dystrybucji
         Windows Media Player i w konsekwencji do odtworzenia przynajmniej w bardzo szerokim zakresie połączenia Windows Media Player
         oraz jej systemu operacyjnego. Microsoft i interwenienci po jej stronie nie zaprzeczyli tym twierdzeniom w sposób dostatecznie
         skuteczny, tak aby wykluczyć silne prawdopodobieństwo, że Microsoft może rozpowszechniać Windows Media Player w proporcjach
         całkowicie wystarczających dla uniknięcia powoływanej przez nią poważnej szkody.
      
      441   Należy zatem dojść do wniosku, iż Microsoft nie wykazała, że wykonanie art. 6 lit. a) Decyzji wyrządzi jej poważną i nieodwracalną
         szkodę z uwagi na fakt naruszenia jej „koncepcji pierwotnej budowy” lub, bardziej ogólnie, z powodu naruszenia jej swobody
         gospodarczej.
      
       W przedmiocie twierdzenia o możliwości naruszenia dobrego imienia Microsoft
      442   Microsoft twierdzi, że wykonanie art. 6 lit. a) Decyzji naruszy jej dobre imię jako „producenta programów komputerowych wysokiej
         jakości” w szczególności z powodu zakłóceń w funkcjonowaniu, które, zdaniem Microsoft, wystąpią w wersji nakazanej przez art. 6.
      
      443   W niniejszej sprawie szkoda podnoszona przez Microsoft opiera się w znacznej mierze na założeniu, zgodnie z którym wersja
         Windows nakazana przez art. 6 naruszy funkcjonowanie, z jednej strony, aplikacji i stron internetowych, odwołując się do niektórych
         funkcji Windows Media Player oraz, z drugiej strony, niektórych elementów samego systemu operacyjnego Windows.
      
      444   Należy zatem, po pierwsze, dokonać oceny, w jakim zakresie problemy powołane przez Microsoft są realne, a jeżeli tak, to czy
         można im łatwo zapobiec.
      
      445   W tym względzie należy przede wszystkim stwierdzić, że w odpowiedzi na pytania prezesa Komisja wskazała, iż, jej zdaniem,
         produkt posiadający cechy wspomniane przez Microsoft – tzn. produkt, który nie umożliwiałby systemowi operacyjnemu odwoływanie
         się do funkcji określonych przez Microsoft jako wadliwe – stanowiłby wersję Windows „całkowicie funkcjonalną” w rozumieniu
         art. 6 lit. a) Decyzji, pod warunkiem że funkcje te są tymi, które zwykle oferuje Windows Media Player.
      
      446   Następnie należy oddzielnie zbadać, z jednej strony, problemy, które według Microsoft naruszałyby funkcjonowanie systemu operacyjnego
         Windows oraz, z drugiej strony, te, które według Microsoft naruszałyby funkcjonowanie pewnych aplikacji i niektórych stron
         internetowych.
      
      447   Odnośnie do problemów, które według Microsoft naruszałyby funkcjonowanie systemu operacyjnego Windows, RealNetworks wykonała
         i przedstawiła serię testów w celu wykazania, że można je rozwiązać przez instalację odtwarzacza multimedialnego innych przedsiębiorstw.
         Microsoft nie kwestionuje, że tak będzie w przypadku szeregu powołanych problemów, lecz niemniej twierdzi, że problemy nierozwiązane
         pozostaną i że zakres, w jakim można by temu zapobiec zależy od zainstalowanego odtwarzacza multimedialnego.
      
      448   Wobec dowodów przedstawionych przez strony, prezes uznaje, że nie wykazano, iż odtwarzacze multimedialne innych przedsiębiorstw
         mogłyby zagwarantować w każdych okolicznościach całkowite zastąpienie funkcji określonych przez Microsoft. Zastąpienie tych
         ostatnich zależy w istocie ściśle od możliwości technicznych zainstalowanego odtwarzacza multimedialnego. Instalacja natomiast
         takiego odtwarzacza multimedialnego mogłaby umożliwić zastąpienie w miarę szerokim zakresie tych funkcji.
      
      449   Odnośnie, z drugiej strony, problemów dotyczących wykorzystania niektórych aplikacji oraz niektórych stron internetowych,
         wobec dowodów dostarczonych przez interwenientów po stronie Komisji należy także zaznaczyć, że przedmiotowe funkcje mogą zostać
         zastąpione w szerokim zakresie przez zainstalowanie odtwarzacza multimedialnego innego przedsiębiorstwa. Ponadto twórcy stron
         internetowych i aplikacji, które opierają się aktualnie na Windows Media Player powinni być silnie zachęceni, nawet jeśli
         mogłoby to pociągnąć za sobą koszty, do nakłonienia użytkowników do zainstalowania tego programu z internetu lub do jego rozprowadzania
         dzięki licencjom zwykle przyznawanym w tym celu przez Microsoft.
      
      450   Tak więc elementy wymienione w trzech poprzedzających punktach zmniejszają zasadniczo prawdopodobieństwo, że problemy powołane
         przez Microsoft mogłyby być stwierdzone przez konsumentów końcowych.
      
      451   Microsoft, w uwagach odnośnie do wniosków interwencyjnych oraz na posiedzeniu stwierdziła, że podnoszone problemy można było
         rozwiązać w testach RealNetworks jedynie dzięki zainstalowaniu niektórych kodów Windows Media Player. Komisja i RealNetworks
         formalnie nie zaprzeczyli temu elementowi odnośnie do problemów dotyczących funkcjonowania niektórych aplikacji i stron internetowych.
         RealNetworks niemniej uściśliła, że instalacja tych kodów została dokonana przez same aplikacje lub, odnośnie do stron internetowych,
         za pomocą mechanizmu zapisywania dostępnego na tych stronach. Strony są zatem w części zgodne z argumentacją Microsoft. Niemniej
         pozostaje ona w każdym razie bez wpływu na ocenę pilnego charakteru zarządzenia wnioskowanego zawieszenia wykonania. W niniejszej
         sprawie jest bowiem nieistotne, że niektóre problemy podnoszone przez Microsoft mogą być naprawione jedynie dzięki instalacji,
         poprzez przedmiotowe aplikacje lub za pomocą strony internetowej, pewnych kodów Windows Media Player, a nawet w razie konieczności
         wszystkich kodów Windows Media Player, jeśli ta instalacja może rozwiązać wystarczającą część problemów podnoszonych przez
         Microsoft.
      
      452   Również bez znaczenia jest argumentacja Microsoft, zgodnie z którą ponowna instalacja niektórych kodów Windows Media Player
         spowodowałaby problemy bezpieczeństwa lub stabilności wersji nakazanej przez art. 6. Microsoft nie przedstawiła bowiem dowodów
         pozwalających na wykazanie, że ewentualna instalacja dawnych kodów Windows Media Player mogłaby spowodować niestabilność systemu
         operacyjnego Windows lub że mogłyby zostać stwierdzone problemy tego samego typu. Wreszcie, o ile Microsoft rozumie przez
         to, że dodanie oddzielnych kodów do różnych kopii wersji nakazanych przez art. 6 podważy jednolity charakter jej platformy,
         o tyle nic nie dodaje do argumentacji dotyczącej naruszenia jej „koncepcji pierwotnej budowy”, która została już odrzucona
         (zob. powyżej pkt 406‑441).
      
      453   Nie wykazano więc, że nie można by uniknąć, przynajmniej w znacznym zakresie, problemów powołanych przez Microsoft.
      454   Po drugie oraz w każdym razie, o ile niektóre problemy utrzymywane przez Microsoft pozostają, trzeba stwierdzić, że nie przedstawiła
         ona prezesowi dowodów pozwalających wykazać w sposób prawnie dostateczny, że konsumenci końcowi lub, bardziej ogólnie, jej
         klienci kojarzyliby ewentualny brak lub złe funkcjonowanie tych funkcji raczej z nieprzewidzianymi usterkami produktu Microsoft
         niż z normalnymi konsekwencjami braku odtwarzacza multimedialnego, a konkretnie Windows Media Player. W istocie, nawet przy
         założeniu, że całość wspomnianych przez Microsoft problemów występuje i nie można ich uniknąć, Microsoft nie udowodniła, że
         nie ma możliwości lub jest jej zakazane przez Decyzję ostrzeżenie klientów o obiektywnych cechach charakterystycznych wersji
         nakazanej przez art. 6 oraz w ten sposób umożliwienie im dokonania wyboru z pełną świadomością.
      
      455   W tym względzie Microsoft twierdziła wprawdzie, iż nie będzie w stanie przeprowadzić testów pozwalających jej na określenie
         wszystkich wad wersji nakazanej przez art. 6, a zwłaszcza wszystkich niefunkcjonujących w tej wersji aplikacji. Microsoft
         nie dostarczyła jednak jakiegokolwiek dowodu pozwalającego na dokonanie oceny niemożliwości przeprowadzenia takich testów
         dla, jej zdaniem, powstałych w jej systemie operacyjnym problemów. Następnie, odnośnie do testów koniecznych dla oceny prawidłowego
         funkcjonowania niektórych aplikacji oraz stron internetowych, Microsoft nie wykazała, dlaczego sama wiedza jej klientów o braku
         Windows Media Player w wersji nakazanej przez art. 6 byłaby niewystarczająca do uświadomienia im ewentualności nieprawidłowego
         funkcjonowania niektórych aplikacji i pewnych stron internetowych opierających się na Windows Media Player.
      
      456   Bardziej ogólnie podkreślić należy, że Komisja wyraźnie wskazała, iż jej zdaniem Microsoft ma prawo do informowania swoich
         klientów o braku Windows Media Player w wersji nakazanej przez art. 6. Tak więc Microsoft nie wykazała, że sama ta wiedza
         byłaby niewystarczająca do umożliwienia jej klientom zrozumienia ewentualnych konsekwencji ich wyboru odnośnie do dostępności
         pewnych funkcji multimedialnych.
      
      457   W rzeczywistości, w kontekście dystrybucji bezpośredniej jej produktów klientom końcowym, nawet jeżeli Microsoft podnosi,
         że niewielu z nich rozumie sposób odwoływania się aplikacji Windows do funkcji multimedialnych, nie wnosi ona żadnego dowodu
         umożliwiającego wsparcie tych twierdzeń i ocenę rzeczywistego zakresu niewiedzy klientów.
      
      458   Ponadto, odnośnie do dystrybucji do dostawców sprzętu komputerowego sądzić należy, że stanowią oni szczególnie dobrze poinformowaną
         grupę kupujących oraz że mogą dokonać wyboru w sposób świadomy. Jeśli w konsekwencji wersja nakazana przez art. 6 będzie stwarzała
         nieusuwalne problemy powołane przez Microsoft, należy sądzić w braku dowodu przeciwnego, że albo po prostu nie będzie kupowana
         przez tych dostawców, albo że zakupią ją oni w pełni świadomości rzeczy, a zatem bez szkody dla Microsoft.
      
      459   W tych warunkach nie wykazano, że fakt wyboru przez klienta Microsoft wersji nakazanej przez art. 6, jakakolwiek by ona była,
         oraz napotkanie problemów powołanych przez Microsoft mogłoby spowodować naruszenie dobrego imienia tego przedsiębiorstwa.
      
      460   Po trzecie, nawet zakładając, że zostało wystarczająco udowodnione, z jednej strony, że wszystkie problemy podnoszone przez
         Microsoft są nieuchronne oraz, z drugiej strony, że klienci i konsumenci nie będą mogli dokonać wyboru w pełni świadomego,
         Microsoft nie przedstawiła dowodu pozwalającego ocenić rzeczywistą wagę tych wad oraz, w szczególności, zakresu, w jakim mogłyby
         one konkretnie mieć wpływ na jej reputację u różnych podmiotów sektora.
      
      461   Microsoft nie przedstawia w istocie dowodów pozwalających na wykazanie, że określone przez nią wady mogłyby wpłynąć w sposób
         zasadniczy na odbiór konsumentów końcowych i dostawców sprzętu komputerowego. Microsoft nie przedstawia zwłaszcza żadnego
         dowodu dotyczącego sposobu, w jaki podmioty te pojmują funkcje opisywane przez nią we wniosku jako wadliwe. Microsoft wspomniała
         w tej kwestii w kilku miejscach przykład katalogu „My Music”, który oferuje szczegółowy przegląd plików nagranych na twardym
         dysku stacji roboczej oraz, bardziej szczegółowo, niektórych cyfrowych treści multimedialnych. Zdaniem Microsoft, wersja nakazana
         przez art. 6 nie pozwala na tak szczegółowy przegląd, niezależnie od tego, czy jest, czy nie jest zainstalowany konkurencyjny
         odtwarzacz multimedialny. Niemniej Microsoft nie przedstawia żadnego dowodu pozwalającego prezesowi na ocenę prawdopodobieństwa
         wystarczająco częstego dostrzegania problemu przez konsumentów końcowych. Microsoft nie wykazuje także, że ten problem, przy
         założeniu jego częstego dostrzegania mógłby oddziaływać znacząco na jej reputację. Stąd, wobec braku dostatecznych dowodów
         odnośnie do rzeczywistego znaczenia przedmiotowych funkcji dla konsumentów końcowych oraz odnośnie do ich oczekiwań, prezes
         nie jest w stanie dokonać oceny realnych konsekwencji problemów powołanych przez Microsoft dla jej reputacji.
      
      462   Ponadto Microsoft nie udowodniła również, że wykonanie art. 4 i 6 lit. a) Decyzji wpłynęłoby znacząco na jej reputację u innych
         podmiotów gospodarczych niż klienci, a zwłaszcza na reputację u twórców stron internetowych oraz producentów aplikacji. W tej
         kwestii należy ponadto stwierdzić, że żaden z interwenientów po stronie Microsoft nie wskazał, że jego własne zdanie na temat
         postrzegania tego przedsiębiorstwa mogłoby ulec pogorszeniu lub że mógłby zaprzestać opracowywania swoich produktów w celu
         ich używania z produktami Microsoft.
      
      463   Po czwarte, nie wydaje się, żeby Windows Media Player nie był dostępny bez ograniczeń oraz żeby nie można go było łatwo zainstalować
         w wersji nakazanej przez art. 6. W konsekwencji, nawet przy założeniu, że niektórzy konsumenci lub klienci nie dokonaliby
         świadomego wyboru i że wynikałoby stąd z ich strony pewne niezadowolenie, Microsoft nie wykazała, dlaczego nie można byłoby
         łatwo położyć temu kresu poprzez poinformowanie o przysługującej im możliwości późniejszego otrzymania Windows Media Player.
      
      464   Po piąte, zakładając cały czas, że powołane wady winny zostać wykazane z punktu widzenia wymogów prawnych i ich nieodwracalnego
         charakteru, zakres naruszenia reputacji Microsoft zależałby w znacznej mierze od rzeczywistego rozpowszechnienia wersji nakazanej
         przez art. 6. Tak więc należy w tym kontekście powtórzyć stwierdzenie już poczynione (zob. powyżej pkt 421‑428), zgodnie z którym,
         po pierwsze, wobec braku dostatecznych dowodów, do prezesa nie należy przewidywanie skutków środka naprawczego w odniesieniu
         do rynku oraz, po drugie, sama Microsoft wyraża wątpliwości odnośnie do wielkości sprzedaży wersji nakazanej przez art. 6
         i nie twierdzi, że występuje ryzyko nieodwracalnych zmian na rynku.
      
      465   Po szóste, nawet przy założeniu, że wbrew powyższym rozważaniom Microsoft wykazała z punktu widzenia wymogów prawnych ryzyko
         poważnego naruszenia jej reputacji, to jednak nie udowodniła istnienia przeszkód o charakterze strukturalnym lub prawnym utrudniających
         zastosowanie środków reklamowych, które umożliwiłyby jej odzyskanie dobrej reputacji.
      
      466   Microsoft nie zdołała zatem wykazać, że wykonanie art. 4 i 6 lit. a) Decyzji może wyrządzić poważną i nieodwracalną szkodę
         jej reputacji.
      
      467   Microsoft powołuje natomiast istnienie szkody w jej reputacji w dwóch dodatkowych i bardziej specyficznych aspektach, a mianowicie,
         z jednej strony, naruszenie jej znaków towarowych oraz, z drugiej strony, naruszenie jej prawa autorskiego.
      
      –       W przedmiocie twierdzenia o możliwości naruszenia znaków towarowych Microsoft
      468   Odnośnie do naruszenia znaków towarowych Microsoft, o ile zakłada się wyrządzenie szkody jej reputacji lub przyjmuje się,
         że jest to skutek tej szkody, zwłaszcza w nawiązaniu do faktu niskiej jakości wersji nakazanej przez art. 6, argumentacja
         ta musi zostać odrzucona z powodów przedstawionych już powyżej w pkt 454‑459. W istocie Microsoft nie wykazała w szczególności,
         że podnoszone wady, nawet przy założeniu ich istnienia, wpłynęłyby w sposób ujemny oraz znaczący na odbiór konsumentów końcowych.
         Należy zatem odrzucić zwłaszcza argumentację przytoczoną w „Opinii dotyczącej znaków towarowych” (załącznik R.6) załączonej
         do wniosku Microsoft.
      
      469   Ponadto, o ile argumentacja Microsoft oznacza, że jej znak towarowy Windows nie stanowiłby już gwarancji jej „pierwotnej koncepcji”,
         o tyle prezes przypomina, że zasadnicza funkcja znaku towarowego polega na zapewnieniu konsumentowi lub użytkownikowi końcowemu
         określenia towaru lub usługi oznaczonej znakiem towarowym, pozwalając mu na odróżnienie bez możliwości pomyłki tego towaru
         lub usługi od tych, które mają inne pochodzenie. Aby znak towarowy mógł odgrywać swoją podstawową rolę zasadniczego elementu
         systemu niezakłóconej konkurencji, który jest celem Traktatu WE, powinien on stanowić gwarancję, że wszystkie towary lub usługi
         opatrzone tym znakiem powstały pod kontrolą jednego przedsiębiorstwa, któremu można przypisać odpowiedzialność za ich jakość
         (zob. w szczególności wyrok Trybunału z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie C‑371/02 Björnekulla Fruktindustrier, Rec. str. II‑5791,
         pkt 20). W kwestii, czy znak towarowy pozwala na gwarancję występowania pewnych obiektywnych cech produktu, jak wydaje się
         twierdzić Microsoft, prezes nie dysponuje dowodami pozwalającymi na ocenę z dostateczną dokładnością, poza odbiorem przez
         Microsoft jej własnej „koncepcji pierwotnej” oraz jej znaku towarowego, sposobu, w jaki spółka ta jest rzeczywiście postrzegana
         przez klientów na przedmiotowym rynku oraz, w szczególności, obiektywnych cech charakterystycznych, z którymi może się kojarzyć
         z punktu widzenia tych klientów.
      
      470   W każdym razie, zakładając, po pierwsze, że w razie stwierdzenia nieważności art. 6 lit. a) Decyzji Microsoft będzie miała
         możliwość wprowadzenia na rynek, ponownie i na zasadzie wyłączności, wersji Windows wraz z Windows Media Player oraz, po drugie,
         że Microsoft nie wykazała, iż w danym przypadku nie będzie miała możliwości zastosować odpowiednich środków reklamowych, spółka
         ta nie wykazała nieodwracalnego charakteru podnoszonej, zakładając, że wykazanej i poważnej, szkody wobec jej znaku towarowego.
      
      –       W przedmiocie twierdzenia o możliwości naruszenia prawa autorskiego Microsoft
      471   Jeśli chodzi w końcu o podnoszone naruszenie prawa autorskiego Microsoft, to należy na wstępie podkreślić, że Microsoft nie
         wskazała, w jakim zakresie naruszenie powołanego prawa mogło mieć związek z podnoszoną szkodą w jej reputacji.
      
      472   Ponadto argumentacja Microsoft w tej kwestii jest bardzo skrótowa i szczególnie niejasna. Microsoft nie powołała w tym kontekście
         szczegółowej regulacji, zgodnie z którą fakt dokonania przez nią samą zmian w jej dziele – nawet pod przymusem – miałby stanowić
         naruszenie jej prawa autorskiego.
      
      473   Ponadto sam fakt, że Decyzja Komisji może w pewnym zakresie naruszyć prawa własności intelektualnej, jest, w braku dodatkowych
         wyjaśnień, niewystarczający, aby wnioskować o istnieniu poważnej i nieodwracalnej szkody, przynajmniej niezależnie od konkretnych
         skutków tego naruszenia. Tak więc jedynymi w niniejszej sprawie konkretnymi podnoszonymi przez Microsoft skutkami są te, które
         zostały powyżej opisane i odrzucone jako niewystarczające, żeby stanowić poważną i nieodwracalną szkodę (powyżej pkt 411‑466).
      
      474   Wreszcie, o ile Microsoft wskazuje, że obieg kopii wersji nakazanej przez art. 6, tzn. jej dzieł przymusowo zmienionych, powoduje
         dla niej krzywdę moralną, o tyle nie jest ona, w braku dowodu na twierdzenie przeciwne, ani poważna, ani nieodwracalna. Jest
         tak tym bardziej, że jak stwierdzono już powyżej (powyżej pkt 422‑429), nie wykazano, że wersja nakazana przez art. 6 mogłaby
         być rozpowszechniona w znaczących ilościach lub że późniejsza dystrybucja Windows Media Player nie zaradziłaby w bardzo szerokim
         zakresie skutkom rozpowszechniania wersji nakazanej przez art. 6.
      
      475   Microsoft nie udowodniła zatem, że wykonanie art. 6 lit. a) Decyzji mogłoby spowodować poważną i nieodwracalną szkodę z powodu
         naruszenia jej reputacji.
      
      476   W konsekwencji Microsoft nie udowodniła, że wykonanie art. 6 lit. a) Decyzji stanowi ryzyko wyrządzenia jej poważnej i nieodwracalnej
         szkody. Zatem wniosek o zawieszenie wykonania art. 6 lit. a) Decyzji powinien zostać oddalony bez potrzeby przeprowadzenia
         wyważenia interesów w niniejszej sprawie.
      
      477   Jeśli chodzi o wniosek o zawieszenie wykonania art. 4 Decyzji (powyżej pkt 27), wniosek ten nie może zostać uwzględniony.
         Po pierwsze, należy stwierdzić, że artykuł ten w swoim pierwszym akapicie odsyła do art. 5 i 6 Decyzji. Brak pilnego charakteru
         zarządzenia zawieszenia wykonania art. 5 i 6 prowadzi do oddalenia wniosku o zawieszenie wykonania tego odsyłającego przepisu.
         Po drugie, o ile wniosek o zastosowanie środka tymczasowego zmierza do uzyskania zawieszenia wykonania art. 4 akapit drugi
         Decyzji, to wystarczy stwierdzić, że Microsoft nie przytoczyła dostatecznej argumentacji na poparcie tego wniosku oraz że
         skutki zakazu, o którym mowa w tym akapicie, pozostają, w każdym razie na tym etapie, czysto hipotetyczne.
      
      478   Należy zatem oddalić wniosek w całości.
      Z powyższych względów
      PREZES SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI
      zarządza:
      1)      Wniosek Microsoft Corp. o utajnienie postępowania zostaje uwzględniony w stosunku do postępowania w przedmiocie zastosowania
            środka tymczasowego.
      2)      Audiobanner.com, występująca pod nazwą handlową VideoBanner zostaje dopuszczona do sprawy w charakterze interwenienta po stronie
            Komisji w postępowaniu w przedmiocie zastosowania środka tymczasowego.
      3)      Computer & Communications Industry Association zostaje wykreślone ze sprawy w charakterze interwenienta po stronie Komisji
            w postępowaniu w przedmiocie zastosowania środka tymczasowego.
      4)      Novell Inc. zostaje wykreślona ze sprawy w charakterze interwenienta po stronie Komisji w postępowaniu w przedmiocie zastosowania
            środka tymczasowego.
      5)      Wniosek o zastosowanie środka tymczasowego zostaje oddalony.
      6)      Orzeczenie w przedmiocie kosztów zastrzega się do rozstrzygnięcia w wyroku w sprawie głównej.
      Sporządzono w Luksemburgu w dniu 22 grudnia 2004 r.
      
               Sekretarz 
            
            
                      PrezesH. Jung       
               
            
            
                B. Vesterdorf
            
         Okoliczności powstania sporu
      Decyzja
      I – Rynki właściwe określone w Decyzji oraz pozycja dominująca Microsoft na dwóch z tych rynków.
      A – Rynki właściwe określone w Decyzji
      B – Pozycja dominująca Microsoft na rynku systemów operacyjnych dla stacji roboczych oraz na rynku systemów operacyjnych dla
         serwerów grupy roboczej.
      
      II – Zachowania stanowiące nadużycie pozycji dominującej stwierdzone w Decyzji
      A – Odmowa stwierdzona w Decyzji
      B – Sprzedaż wiązana stwierdzona w Decyzji
      III – Środki naprawcze oraz grzywna nałożona na Microsoft
      Postępowanie w sprawie naruszenia amerykańskiego prawa antymonopolowego
      Postępowanie
      Co do prawa
      I – W przedmiocie wniosku o utajnienie
      II – W przedmiocie wniosku VideoBanner o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenienta
      III – W przedmiocie skutków rezygnacji niektórych interwenientów
      IV – W przedmiocie dochowania pewnych wymogów dotyczących formy pism
      A – W przedmiocie odesłań do skargi
      B – W przedmiocie dokumentów przedstawionych w toku instancji
      C – W przedmiocie braku dowodów
      D – W przedmiocie niedochowania pozostałych wymogów formalnych.
      V – Co do istoty sprawy
      A – W kwestii informacji dotyczących interoperacyjności
      1. Argumenty stron
      a) Argumenty Microsoft i interwenientów popierających jego żądania
      W kwestii fumus boni iuris
      W przedmiocie okoliczności niecierpiących zwłoki
      – Naruszenie praw własności intelektualnej
      – Ograniczenie swobody prowadzenia przez Microsoft działalności gospodarczej
      – Nieodwracalna zmiana warunków na rynku
      W przedmiocie wyważenia interesów
      b) Argumenty Komisji oraz interwenientów po jej stronie
      Uwagi wstępne
      – W przedmiocie prawa autorskiego
      – W przedmiocie patentów
      – W przedmiocie tajemnicy handlowej
      W przedmiocie fumus boni iuris
      W przedmiocie pilnego charakteru
      W przedmiocie wyważenia interesów
      2. Ocena prezesa, orzekającego w przedmiocie wniosku o zastosowanie środka tymczasowego
      a) W przedmiocie fumus boni iuris
      b) W przedmiocie pilnego charakteru
      Uwagi wstępne
      W przedmiocie poważnej i niepowetowanej szkody spowodowanej obowiązkiem upowszechnienia specyfikacji protokołów komunikacyjnych
      – W przedmiocie utrzymywanego naruszenia praw własności intelektualnej
      – W przedmiocie twierdzenia o naruszenia swobody gospodarczej
      – W przedmiocie twierdzenia o nieodwracalnej zmianie warunków na rynku
      W przedmiocie poważnej i nieodwracalnej szkody spowodowanej obowiązkiem ujawnienia specyfikacji protokołów stacja robocza–serwer
      B – W kwestii sprzedaży wiązanych
      1. Argumenty stron
      a) Argumenty Microsoft oraz podmiotów dopuszczonych do sprawy w charakterze interwenientów po jej stronie
      W przedmiocie fumus boni iuris
      W przedmiocie pilnego charakteru
      – W przedmiocie szkody wynikającej zdaniem Microsoft z porzucenia koncepcji budowy będącej podstawą systemu operacyjnego Windows
      – W przedmiocie szkody wyrządzonej dobremu imieniu Microsoft
      W przedmiocie wyważenia interesów
      – W przedmiocie braku konieczności natychmiastowego wykonania art. 6 lit. a) Decyzji
      – W przedmiocie szkód wynikających z natychmiastowego wykonania art. 6 lit. a) Decyzji
      – W przedmiocie zobowiązań Wspólnoty na podstawie TRIPs
      b) Argumenty Komisji oraz interwenientów po jej stronie
      W przedmiocie fumus boni iuris
      W przedmiocie pilnego charakteru
      W przedmiocie wyważenia interesów
      2. Ocena prezesa orzekającego w przedmiocie środka tymczasowego
      a) W przedmiocie fumus boni iuris
      b) W przedmiocie pilnego charakteru
      W przedmiocie twierdzenia o naruszeniu „koncepcji podstawowej budowy” systemu operacyjnego Windows
      W przedmiocie twierdzenia o możliwości naruszenia dobrego imienia Microsoft
      – W przedmiocie twierdzenia o możliwości naruszenia znaków towarowych Microsoft
      – W przedmiocie twierdzenia o możliwości naruszenia prawa autorskiego Microsoft
      * Język postępowania: angielski.