CELEX: 62009CJ0254
Language: ro
Date: 2010-09-02
Title: Hotărârea Curții (camera întâi) din 2 septembrie 2010. # Calvin Klein Trademark Trust împotriva Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci de comerț, desene și modele industriale) (OAPI). # Recurs - Marcă comunitară - Marca verbală CK CREACIONES KENNYA - Opoziție a titularului mărcii figurative comunitare CK Calvin Klein și a mărcilor naționale CK - Respingere a opoziției. # Cauza C-254/09 P.

Cauza C‑254/09 P
      Calvin Klein Trademark Trust
      împotriva
      Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI)
      „Recurs — Marcă comunitară — Marca verbală CK CREACIONES KENNYA — Opoziția titularului mărcii figurative comunitare CK Calvin Klein și al mărcilor naționale CK — Respingerea opoziției”
      Sumarul hotărârii
      1.        Marcă comunitară — Definiția și dobândirea mărcii comunitare — Motive relative de refuz — Opoziție a titularului unei mărci
            anterioare identice sau similare înregistrate pentru produse sau servicii identice sau similare — Similitudine între mărcile
            vizate — Criterii de apreciere — Marcă complexă
      [Regulamentul Consiliului nr. 40/94, art. 8 alin. (1) lit. (b)]
      2.        Marcă comunitară — Definiția și dobândirea mărcii comunitare — Motive relative de refuz — Opoziție a titularului unei mărci
            anterioare identice sau similare înregistrate pentru produse sau servicii identice sau similare — Similitudine între mărcile
            vizate — Criterii de apreciere
      [Regulamentul Consiliului nr. 40/94, art. 8 și art. 51 alin. (1) lit. (b)]
      1.        În cadrul examinării existenței riscului de confuzie în sensul articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94
         privind marca comunitară, existența unei similitudini între două mărci nu presupune ca elementul component comun al acestora
         să constituie elementul dominant în impresia de ansamblu produsă de marcă solicitată. Astfel, aprecierea similitudinii dintre
         două mărci impune ca fiecare dintre aceste mărci să fie apreciată în ansamblul său, ceea ce nu exclude faptul ca impresia
         de ansamblu produsă în memoria publicului relevant de o marcă complexă să poată fi dominată, în anumite împrejurări, de una
         sau mai multe dintre componentele sale. Cu toate acestea, aprecierea similitudinii se va putea face exclusiv pe baza elementului
         dominant numai dacă toate celelalte componente ale mărcii sunt neglijabile. 
      
      (a se vedea punctul 56)
      2.        În contextul unei proceduri de opoziție introduse în temeiul articolului 8 din Regulamentul nr. 40/94 privind marca comunitară,
         similitudinea dintre mărcile în conflict trebuie să fie apreciată din punctul de vedere al consumatorului mediu, făcându‑se
         referire la calitățile intrinsece ale mărcilor respective, iar nu la împrejurări legate de comportamentul persoanei care solicită
         înregistrarea unei mărci comunitare. Prin urmare, nu este necesar să se țină seama de comportamentul pretins abuziv al solicitantului
         mărcii. Astfel, deși este un factor deosebit de pertinent în contextul unei proceduri de nulitate inițiate în temeiul articolului
         51 alineatul (1) litera (b) din regulamentul menționat, un asemenea comportament nu constituie, în schimb, un element care
         trebuie luat în considerare în contextul unei proceduri de opoziție. 
      
      (a se vedea punctele 46 și 47)
HOTĂRÂREA CURȚII (Camera întâi)
      2 septembrie 2010(*)
      
      „Recurs – Marcă comunitară – Marca verbală CK CREACIONES KENNYA – Opoziția titularului mărcii figurative comunitare CK Calvin Klein și al mărcilor naționale CK – Respingerea opoziției”
      În cauza C‑254/09 P,
      având ca obiect un recurs formulat în temeiul articolului 56 din Statutul Curții de Justiție, introdus la 9 iulie 2009,
      Calvin Klein Trademark Trust, cu sediul în Wilmington (Statele Unite), reprezentată de T. Andrade Boué, abogado,
      
      recurentă,
      celelalte părți în proces fiind:
      Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI), reprezentat de domnul O. Mondéjar Ortuño, în calitate de agent,
      
      pârât în primă instanță,
      Zafra Marroquineros SL, cu sediul în Caravaca de la Cruz (Spania), reprezentată de J. E. Martín Álvarez, abogado,
      
      intervenientă în primă instanță,
      CURTEA (Camera întâi),
      compusă din domnul A. Tizzano, președinte de cameră, domnii A. Borg Barthet, M. Ilešič, M. Safjan (raportor) și doamna M.
         Berger, judecători,
      
      avocat general: domnul J. Mazák,
      grefier: domnul R. Grass,
      având în vedere procedura scrisă,
      având în vedere decizia de judecare a cauzei fără concluzii, luată după ascultarea avocatului general,
      pronunță prezenta
      Hotărâre
      1        Prin recursul formulat, Calvin Klein Trademark Trust (denumită în continuare „Calvin Klein”) solicită anularea Hotărârii Tribunalului
         de Primă Instanță al Comunităților Europene din 7 mai 2009, Calvin Klein Trademark Trust/OAPI – Zafra Marroquineros SL (CK
         CREACIONES KENNYA) (T‑185/07, Rec., p. II‑1323, denumită în continuare „hotărârea atacată”), prin care s‑a respins acțiunea
         acesteia prin care solicita anularea deciziei Camerei a doua de recurs a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne
         (mărci, desene și modele industriale) (OAPI) din 29 martie 2007 (cauza R 314/2006‑2, denumită în continuare „decizia în litigiu”).
         Prin această decizie, Camera a doua de recurs confirmase decizia diviziei de opoziție a OAPI din 22 decembrie 2005, prin care
         se respinsese opoziția formulată de Calvin Klein împotriva cererii Zafra Marroquineros SL (denumită în continuare „Zafra Marroquineros”)
         prin care aceasta solicitase înregistrarea mărcii verbale CK CREACIONES KENNYA ca marcă comunitară.
      
       Cadrul juridic
      2        Regulamentul (CE) nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară (JO 1994, L 11, p. 1, Ediție specială,
         17/vol. 1, p. 146) a fost abrogat prin Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 (JO L 78, p. 1),
         care a intrat în vigoare la 13 aprilie 2009. Cu toate acestea, având în vedere perioada de desfășurare a situației de fapt,
         litigiul continuă să fie reglementat de Regulamentul nr. 40/94.
      
      3        Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94 dispunea:
      
      „La opoziția titularului unei mărci anterioare, se respinge înregistrarea mărcii solicitate atunci când:
      […]
      (b)      din cauza identității sau asemănării sale cu marca anterioară și din cauza identității sau asemănării produselor sau serviciilor
         pe care le desemnează cele două mărci, există un risc de confuzie pe teritoriul în care este protejată marca anterioară; riscul
         de confuzie presupune riscul de asociere cu marca anterioară.”
      
      4        Potrivit articolului 8 alineatul (5) din același regulament, „[l]a opoziția titularului unei mărci anterioare în înțelesul
         alineatului (2), se respinge înregistrarea mărcii solicitate, de asemenea, în cazul în care este identică sau similară cu
         marca anterioară și în cazul în care este destinată să fie înregistrată pentru produse sau servicii care nu sunt similare
         celor pentru care este înregistrată marca anterioară, atunci când, în cazul unei mărci comunitare anterioare, aceasta este
         de renume în cadrul Comunității și, în cazul unei mărci naționale anterioare, este de renume în respectivul stat membru și
         în cazul în care utilizarea fără un motiv întemeiat a mărcii solicitate ar genera un profit necuvenit din caracterul distinctiv
         sau din renumele mărcii anterioare sau în cazul în care ar aduce atingere acestora”.
      
      5        Articolul 51 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94 prevedea:
      
      „Se declară nulitatea mărcii comunitare, ca urmare a unei cereri depuse la Oficiu sau a unei cereri reconvenționale în cadrul
         unei acțiuni în contrafacere:
      
      […]
      (b)      atunci când solicitantul era de rea‑credință în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii.”
       Situația de fapt
      6        La 7 octombrie 2003, Zafra Marroquineros a depus la OAPI o cerere de înregistrare a semnului verbal „CK CREACIONES KENNYA”
         ca marcă comunitară.
      
      7        Produsele pentru care s‑a solicitat înregistrarea mărcii fac parte din clasele 18 și 25 în sensul Aranjamentului de la Nisa
         privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în vederea înregistrării mărcilor din 15 iunie 1957 (denumit
         în continuare „Aranjamentul de la Nisa”), cu revizuirile și modificările ulterioare, și corespund următoarei descrieri:
      
      –        clasa 18: „Piele și imitații de piele, produse din aceste materiale neincluse în alte clase; piei de animale; geamantane și
         valize; umbrele și bastoane; bice și articole de șelărie”;
      
      –        clasa 25: „Articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, articole pentru acoperirea capului”.
      8        Această cerere a fost publicată în Buletinul mărcilor comunitare nr. 23/2004 din 7 iunie 2004.
      
      9        La 6 septembrie 2004, Calvin Klein a formulat opoziție împotriva înregistrării mărcii solicitate în temeiul articolului 8
         alineatul (1) litera (b), alineatul (2) litera (c) și alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94.
      
      10      Opoziția era întemeiată pe următoarele mărci anterioare:
      
      –        marca comunitară nr. 66172, înregistrată pentru produsele și serviciile care fac parte din clasele 3, 4, 8, 9, 14, 16, 18,
         20, 21, 24-27, 35 și 42 în sensul Aranjamentului de la Nisa, reprezentată în continuare:
      
      
      –        marca spaniolă nr. 2023213, înregistrată pentru produsele care fac parte din clasa 18 în sensul acestui aranjament, reprezentată
         în continuare:
      
      
      –        marca spaniolă nr. 2028104, înregistrată pentru produsele cuprinse în clasa 25 în sensul aranjamentului menționat, reprezentată
         în continuare:
      
      
      11      Opoziția se întemeia pe totalitatea produselor și a serviciilor la care se refereau mărcile anterioare și era îndreptată împotriva
         tuturor produselor desemnate în cererea de înregistrare a mărcii.
      
      12      Prin decizia din 22 decembrie 2005, divizia de opoziție a OAPI a respins opoziția în totalitate. Aceasta a considerat că nu
         exista niciun risc de confuzie între mărcile în cauză pentru consumatorul relevant.
      
      13      La 22 februarie 2006, recurenta a introdus la OAPI un recurs împotriva acestei decizii a diviziei de opoziție.
      
      14      Prin decizia din 29 martie 2007, Camera a doua de recurs a respins recursul. Aceasta a considerat că nu exista o similitudine
         suficientă între semnele în cauză pentru a concluziona în sensul existenței unui risc de confuzie în percepția publicului
         vizat.
      
       Procedura în fața Tribunalului și hotărârea atacată
      15      Prin cererea depusă la grefa Tribunalului la 29 mai 2007, Calvin Klein a introdus o acțiune prin care a solicitat anularea
         deciziei în litigiu și obligarea OAPI să respingă cererea de înregistrare a mărcii solicitate. În susținerea acțiunii, recurenta
         a invocat un singur motiv, întemeiat pe încălcarea articolului 8 alineatele (1) și (5) din Regulamentul nr. 40/94.
      
      16      Prin hotărârea atacată, Tribunalul a respins acțiunea.
      
      17      În primul rând, Tribunalul a amintit la punctul 32 din hotărârea atacată că, potrivit unei jurisprudențe constante, riscul
         de confuzie trebuie apreciat în mod global, în funcție de percepția pe care o are publicul relevant asupra semnelor și produselor
         sau serviciilor în discuție și ținând seama de toți factorii care caracterizează cauza, în special de interdependența dintre
         similitudinea semnelor și cea a produselor sau serviciilor desemnate.
      
      18      În al doilea rând, Tribunalul a subliniat, la punctul 33 din hotărârea menționată, că riscul de confuzie este cu atât mai
         ridicat cu cât caracterul distinctiv al mărcii anterioare este mai important. Astfel, mărcile care au un caracter distinctiv
         ridicat, fie intrinsec, fie datorită faptului că sunt cunoscute pe piață, se bucură de o protecție mai extinsă decât cele
         al căror caracter distinctiv este mai redus.
      
      19      De asemenea, acesta a constatat, la punctul 35 din aceeași hotărâre, că identitatea produselor în cauză nu a fost contestată
         de părți.
      
      20      În ceea ce privește similitudinea semnelor în conflict, Tribunalul a subliniat, la punctul 38 din hotărârea atacată, că aprecierea
         globală a riscului de confuzie trebuie să se întemeieze pe impresia de ansamblu produsă de acestea, ținând cont în special
         de elementele lor distinctive și dominante. La punctul 39 din această hotărâre s‑a amintit că nu pot fi considerate similare
         o marcă complexă și o altă marcă, identică sau prezentând o similitudine cu una dintre componentele mărcii complexe, decât
         dacă această componentă constituie elementul dominant în impresia de ansamblu produsă de marca complexă. La punctul 40 din
         hotărârea menționată, Tribunalul subliniază că această comparație trebuie să se efectueze prin examinarea mărcilor în cauză,
         fiecare considerată în ansamblul său.
      
      21      La punctul 42 din hotărârea atacată, Tribunalul a constatat că cuvintele „creaciones kennya” ocupă, prin mărimea lor, o poziție
         mult mai importantă decât grupul de litere „ck” și formează o unitate sintactică și conceptuală care domină această marcă
         în ansamblu. Prin urmare, astfel cum Tribunalul a precizat la punctul 43 din acea hotărâre, elementul „,creaciones kennya”
         ar deține un caracter distinctiv cert pentru articolele de îmbrăcăminte și accesoriile de modă care fac parte din clasele
         18 și 25 în sensul Aranjamentului de la Nisa. Pe de altă parte, acest caracter distinctiv nu ar fi pus în discuție de legătura
         care ar fi creată în percepția publicului în cauză între cuvântul „kennya” și țara Kenya, având în vedere ortografia diferită
         a celor doi termeni. În continuare, Tribunalul a remarcat, la punctul 44 din hotărârea menționată, că elementul „ck”, care
         corespunde primelor litere ale cuvintelor „creaciones” și „kennya”, ocupă o poziție accesorie în raport cu elementul „creaciones
         kennya”.
      
      22      De la punctul 45 din hotărârea atacată reiese că un consumator vizat va reține înainte de toate cuvintele „creaciones kennya”,
         pe care își va focaliza într‑o foarte mare măsură atenția. În speță, singura împrejurare că grupul de litere „ck” apare pe
         prima poziție în cadrul mărcii solicitate nu ar fi suficientă pentru a‑l transforma în element dominant în impresia de ansamblu
         produsă de această marcă.
      
      23      În ceea ce privește similitudinea semnelor din punct de vedere vizual, la punctele 46-48 din hotărârea atacată, Tribunalul
         a constatat că mărcile anterioare sunt compuse din elementul unic sau dominant „ck”, reprezentat într‑o grafie specifică,
         care conferă acestor mărci un caracter distinctiv intrinsec. Cu toate acestea, singura asemănare vizuală dintre elementul
         figurativ unic sau dominant „ck” al mărcilor anterioare și elementul „ck” al mărcii solicitate nu permite, în opinia Tribunalului,
         crearea unei similitudini vizuale între mărcile în litigiu, ținând seama, pe de o parte, de impresia de ansamblu produsă de
         marca CK CREACIONES KENNYA și, pe de altă parte, de reprezentarea grafică specifică ce caracterizează mărcile anterioare,
         și anume mărimea inferioară și centrarea literei „c” în raport cu litera „k”. Tribunalul a considerat că protecția care decurge
         din înregistrarea unei mărci verbale se referă la cuvântul indicat în cererea de înregistrare, iar nu la aspectele grafice
         sau stilistice particulare pe care această marcă le‑ar putea eventual avea.
      
      24      Pe plan fonetic, la punctele 49 și 50 din această hotărâre, Tribunalul a constatat de asemenea că mărcile în litigiu nu sunt
         similare. Astfel, la marca solicitată s‑ar face referire pronunțând fie numai cuvintele „creaciones kennya”, fie ansamblul
         expresiei „ck creaciones kennya”. Ar fi puțin probabil ca referirea la marca solicitată să se facă pronunțând numai grupul
         de litere „ck”.
      
      25      De la punctul 51 din hotărârea atacată rezultă că, pe plan conceptual, camera de recurs nu a săvârșit o eroare reținând faptul
         că cuvintele „creaciones kennya”, care se află la originea grupului de litere „ck”, creează o diferență conceptuală în raport
         cu mărcile anterioare. În timp ce grupul de litere „ck” al mărcii solicitate și‑ar avea originea în cuvintele „creaciones
         kennya”, grupul de litere „ck” care compune mărcile anterioare constituie o referire la producătorul și creatorul renumit
         de articole de modă Calvin Klein.
      
      26      În consecință, la punctul 52 din hotărârea atacată, Tribunalul s‑a pronunțat în sensul că absența similitudinii dintre semnele
         în litigiu rezultă din diferențele pe plan vizual, fonetic și conceptual dintre semnele respective.
      
      27      În ceea ce privește riscul de confuzie, la punctele 53-55 din hotărârea atacată, Tribunalul a considerat că nu este necesar
         să se rețină existența unui risc de confuzie în absența unei similitudini între mărcile în cauză. Identitatea produselor desemnate
         de mărcile în conflict nu ar modifica această apreciere. Apoi, deși mărcile care dispun de un caracter distinctiv ridicat
         ca urmare a renumelui acestora se bucură de o protecție mai extinsă, recunoașterea, în speță, a renumelui mărcilor anterioare
         nu poate pune în discuție aprecierea că mărcile în litigiu produc o impresie de ansamblu prea diferită pentru a se putea constata
         un risc de confuzie.
      
      28      În ceea ce privește argumentul recurentei întemeiat pe împrejurarea că publicul vizat ar putea să perceapă marca solicitată
         ca una dintre submărcile Calvin Klein, Tribunalul a considerat, la punctul 56 din hotărârea atacată, că mărcile în litigiu
         nu au un element dominant comun.
      
       Procedura în fața Curții
      29      Prin recursul formulat, recurenta solicită Curții anularea hotărârii atacate și obligarea OAPI, precum și a Zafra Marroquineros
         la plata cheltuielilor de judecată.
      
      30      OAPI și Zafra Marroquineros solicită Curții respingerea recursului și obligarea recurentei la plata cheltuielilor de judecată.
      
       Cu privire la recurs
      31      În susținerea recursului, recurenta invocă două motive, primul întemeiat pe încălcarea articolului 8 alineatul (1) din Regulamentul
         nr. 40/94, iar al doilea pe încălcarea articolului 8 alineatul (5) din același regulament.
      
       Cu privire la primul motiv
       Argumentele părților
      32      Prin intermediul primului motiv, care cuprinde, în esență, trei aspecte, recurenta susține că Tribunalul a încălcat jurisprudența
         referitoare la interpretarea articolului 8 alineatul (1) din Regulamentul nr. 40/94 în ceea ce privește necesitatea de a se
         ține seama de toți factorii pertinenți din cauză.
      
      33      Prin intermediul primului aspect al primului motiv, recurenta critică Tribunalul pentru faptul că nu a luat în considerare
         împrejurarea că Zafra Marroquineros utilizase literele „CK” în mod izolat și scrise și cu litere majuscule scoase în relief,
         însoțite de termenii „CREACIONES KENNYA” scriși cu litere foarte mici, pentru a copia mărcile notorii cK ale Calvin Klein.
         Comportamentul Zafra Marroquineros ar demonstra astfel că literele „CK” constituie partea cea mai distinctivă a mărcii solicitate.
         În opinia recurentei, Zafra Marroquineros a acționat, chiar prin propriul comportament, în contradicție cu argumentația sa
         juridică. Or, potrivit unui principiu general de drept, nimeni nu ar putea acționa în contradicție cu propriile acte.
      
      34      Tribunalul, cu încălcarea jurisprudenței Curții, ar fi omis să ia în considerare comportamentul Zafra Marroquineros pentru
         a determina care este elementul mărcii comunitare solicitate cel mai important și cel mai vizibil. Comportamentul respectiv
         nu ar fi fost astfel apreciat din punct de vedere juridic în hotărârea atacată în lumina jurisprudenței potrivit căreia ar
         trebui să se țină seama de toți factorii pertinenți din cauză. Or, în opinia recurentei, având în vedere comportamentul menționat
         al Zafra Marroquineros, trebuie să se constate că literele „CK” sunt cele mai distinctive în marca solicitată.
      
      35      Prin intermediul celui de al doilea aspect al primului motiv, recurenta critică Tribunalul pentru a fi denaturat faptele prin
         aceea că a considerat, fără să țină seama de comportamentul Zafra Marroquineros, că termenii „CREACIONES KENNYA” sunt cei
         care reprezintă partea cea mai vizibilă din marca solicitată. 
      
      36      Prin intermediul celui de al treilea aspect al primului motiv, recurenta critică Tribunalul pentru a nu fi ținut seama de
         importanța literelor „CK” și, prin urmare, pentru a nu fi procedat la analiza existenței unui risc de confuzie care rezultă
         din prezența acestor litere în cadrul mărcilor în conflict. Or, acest risc ar fi, în speță, accentuat din cauza renumelui
         mărcilor anterioare și a faptului că produsele desemnate de mărcile în conflict coincid în totalitate.
      
      37      Astfel, în sectorul modei, s‑ar obișnui ca producătorii de îmbrăcăminte să fie identificați prin literele care formează acronimul
         numelui lor, astfel încât, atunci când mărcile dobândesc un renume în acest sector, ele sunt identificate prin cele două litere
         ale acestora, atât pe plan vizual, cât și pe plan fonetic. Din punct de vedere juridic, ar exista, prin urmare, un risc de
         confuzie între mărcile în cauză, întrucât literele „CK” ale mărcii solicitate constituie un element foarte distinctiv pentru
         consumator în măsura în care, în sectorul modei, literele „CK” l‑ar identifica pe Calvin Klein.
      
      38      OAPI invocă inadmisibilitatea primului motiv de recurs întrucât prin acesta s‑ar solicita Curții să înlocuiască aprecierea
         faptelor efectuată de Tribunal cu aceea efectuată de Curte. Având în vedere că recursul în fața Curții se limitează la chestiuni
         de drept, aprecierea faptelor nu ar reprezenta, așadar, cu excepția cazului denaturării elementelor de probă care i‑au fost
         prezentate, o chestiune de drept supusă, ca atare, controlului Curții.
      
      39      În opinia OAPI, argumentația avansată de recurentă în cadrul primului motiv presupune, în realitate, modificarea obiectului
         litigiului. Întrucât marca contestată este semnul verbal „CK CREACIONES KENNYA”, recurenta ar face referire la semne distincte,
         și anume la o reprezentare grafică particulară a semnului verbal sus‑menționat. Pe de altă parte, în speță nu ar exista o
         denaturare a elementelor de probă de către Tribunal întrucât aprecierea acestor elemente nu ar putea să se aplice în privința
         exemplelor invocate de către recurentă.
      
      40      Argumentul recurentei referitor la fapte „evidente” de copiere nu ar fi, de asemenea, admisibil în prezenta cauză, al cărei
         obiect ar fi să se determine dacă există sau nu există un risc de confuzie între drepturi anterioare și un semn, concret și
         precis, cu privire la care s‑a formulat o cerere de înregistrare ca marcă comunitară. Concluziile de această natură ar trebui
         să fie invocate în cadrul unor proceduri referitoare la o eventuală încălcare a mărcii sau al unei situații de concurență
         neloială.
      
      41      Zafra Marroquineros susține că hotărârea atacată nu încalcă jurisprudența referitoare la interpretarea articolului 8 alineatul
         (1) din Regulamentul nr. 40/94.
      
      42      Cu ocazia examinării similitudinii mărcilor în conflict, ar trebui să se ia în considerare mărcile în ansamblul lor, astfel
         cum sunt înregistrate sau solicitate, folosirea ipotetică ce ar putea fi rezervată acestora nefiind relevantă. În plus, intenția
         ipotetică a Zafra Marroquineros de a copia mărcile anterioare ale recurentei, care ar fi, în orice caz, inexistentă, nu ar
         putea fi relevantă pentru examinarea riscului de confuzie dintre două mărci.
      
       Aprecierea Curții
      43      În ceea ce privește primul aspect al primului motiv, trebuie amintit că, în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) litera
         (b) din Regulamentul nr. 40/94, la opoziția titularului unei mărci anterioare, se respinge înregistrarea mărcii solicitate
         atunci când, din cauza identității sau asemănării sale cu marca anterioară și din cauza identității sau asemănării produselor
         sau serviciilor pe care le desemnează cele două mărci, există un risc de confuzie în percepția publicului de pe teritoriul
         pe care este protejată marca anterioară. Potrivit aceleiași dispoziții, un asemenea risc de confuzie presupune riscul de asociere
         cu marca anterioară.
      
      44      Potrivit unei jurisprudențe constante a Curții, existența unui risc de confuzie în percepția publicului trebuie să fie apreciată
         global, ținând cont de toți factorii pertinenți din cauză (a se vedea în special Hotărârea din 11 noiembrie 1997, SABEL, C‑251/95,
         Rec., p. I‑6191, punctul 22, Hotărârea din 22 iunie 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec., p. I‑3819, punctul 18,
         Hotărârea din 6 octombrie 2005, Medion, C‑120/04, Rec., p. I‑8551, punctul 27, Hotărârea din 12 iunie 2007, OAPI/Shaker, C‑334/05 P,
         Rec., p. I‑4529, punctul 34, precum și Hotărârea din 3 septembrie 2009, Aceites del Sur‑Coosur/Koipe, C‑498/07 P, Rep., p.
         I‑7371, punctul 46).
      
      45      De asemenea, rezultă dintr‑o jurisprudență constantă că aprecierea globală a riscului de confuzie trebuie să se întemeieze,
         în ceea ce privește similitudinea vizuală, auditivă sau conceptuală a mărcilor în cauză, pe impresia de ansamblu produsă de
         acestea, ținând cont în special de elementele lor distinctive și dominante. Percepția asupra mărcilor pe care o are consumatorul
         mediu al produselor sau al serviciilor în cauză joacă un rol determinant în aprecierea globală a riscului amintit. Consumatorul
         mediu percepe o marcă în mod normal ca pe un tot și nu face o examinare a diferitelor detalii ale acesteia (a se vedea în
         special Hotărârile citate anterior SABEL, punctul 23, Lloyd Schuhfabrik Meyer, punctul 25, Medion, punctul 28, OAPI/Shaker,
         punctul 35, și Hotărârea din 23 martie 2006, Mülhens/OAPI, C‑206/04 P, Rec., p. I‑2717, punctul 19).
      
      46      În această privință, trebuie precizat că similitudinea dintre mărcile în conflict trebuie să fie apreciată din punctul de
         vedere al consumatorului mediu, făcându‑se referire la calitățile intrinsece ale mărcilor respective, iar nu la împrejurări
         legate de comportamentul persoanei care solicită înregistrarea unei mărci comunitare.
      
      47      Prin urmare, trebuie să se constate că, contrar celor susținute de recurentă prin primul aspect al primului său motiv, analiza
         Tribunalului nu este afectată de o eroare de drept ca urmare a faptului că acesta nu a ținut seama de comportamentul pretins
         abuziv al solicitantului mărcii. Astfel, deși este un factor deosebit de pertinent în contextul unei proceduri inițiate în
         temeiul articolului 51 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94, dispoziție care nu este relevantă în cadrul prezentului
         recurs, un asemenea comportament nu constituie, în schimb, un element care trebuie luat în considerare în contextul unei proceduri
         de opoziție introduse în temeiul articolului 8 din regulamentul menționat.
      
      48      Rezultă că primul aspect al primului motiv trebuie respins ca neîntemeiat.
      
      49      În ceea ce privește al doilea aspect al acestui motiv, întemeiat pe denaturarea faptelor, trebuie amintit de la bun început
         că, în conformitate cu articolul 225 alineatul (1) CE și cu articolul 58 primul paragraf din Statutul Curții de Justiție,
         recursul se limitează la chestiuni de drept. Tribunalul este singurul competent să constate și să aprecieze faptele pertinente,
         precum și să aprecieze elementele de probă. Aprecierea acestor fapte și a acestor elemente de probă nu constituie, așadar,
         cu excepția cazului denaturării acestora, o chestiune de drept supusă ca atare controlului Curții în cadrul unui recurs (a
         se vedea în special Hotărârea din 19 septembrie 2002, DKV/OAPI, C‑104/00 P, Rec., p. I‑7561, punctul 22, Hotărârea din 12
         ianuarie 2006, Deutsche SiSi‑Werke/OAPI, C‑173/04 P, Rec., p. I‑551, punctul 35, și Hotărârea din 26 martie 2009, Sunplus
         Technology/OAPI, C‑21/08 P, punctul 31).
      
      50      Aprecierea similitudinii dintre semnele în conflict este o analiză de natură factuală care, cu excepția cazului denaturării
         elementelor de probă menționat anterior, nu poate să facă obiectul controlului Curții. O asemenea denaturare trebuie să reiasă
         în mod evident din înscrisurile de la dosar, fără a fi necesar să se procedeze la o nouă apreciere a faptelor și a probelor
         [a se vedea Hotărârea din 28 mai 1998, New Holland Ford/Comisia, C‑8/95 P, Rec., p. I‑3175, punctul 72, Hotărârea din 6 aprilie
         2006, General Motors/Comisia, C‑551/03 P, Rec., p. I‑3173, punctul 54, Hotărârea din 21 septembrie 2006, JCB Service/Comisia,
         C‑167/04 P, Rec., p. I‑8935, punctul 108, precum și Hotărârea din 7 mai 2009, Waterford Wedgwood/Assembled Investments (Proprietary)
         și OAPI, C‑398/07 P, punctul 41].
      
      51      Or, trebuie să se constate că recurenta nu aduce elemente de probă care să permită să se constate că Tribunalul ar fi denaturat
         faptele atunci când s‑a pronunțat, la punctul 52 din hotărârea atacată, în sensul că absența similitudinii dintre semnele
         în conflict rezultă din diferențele pe plan vizual, fonetic și conceptual dintre acestea. Argumentul recurentei potrivit căruia
         denaturarea ar rezulta din împrejurarea că Tribunalul nu a luat în considerare comportamentul Zafra Marroquineros trebuie
         îndepărtat în măsura în care comportamentul respectiv nu trebuia luat în considerare de către Tribunal în cadrul aprecierii
         sale, astfel cum rezultă de la punctele 43-47 din prezenta hotărâre.
      
      52      În aceste condiții, al doilea aspect al primului motiv trebuie respins ca neîntemeiat.
      
      53      În ceea ce privește al treilea aspect al primului motiv, trebuie amintit de la bun început că, în absența oricărei similitudini
         între marca anterioară și marca solicitată, notorietatea sau renumele mărcii anterioare, identitatea sau similitudinea produselor
         sau serviciilor vizate nu sunt suficiente pentru a constata un risc de confuzie între mărcile în conflict (a se vedea în acest
         sens Hotărârea din 12 octombrie 2004, Vedial/OAPI, C‑106/03 P, Rec., p. I‑9573, punctul 54, Hotărârea din 13 septembrie 2007,
         Il Ponte Finanziaria/OAPI, C‑234/06 P, Rep., p. I‑7333, punctele 50 și 51, precum și Hotărârea din 11 decembrie 2008, Gateway/OAPI,
         C‑57/08 P, punctele 55 și 56).
      
      54      Or, în hotărârea atacată, Tribunalul a constat că nu există similitudine între mărcile în conflict. Astfel, la punctul 52
         din hotărârea atacată, Tribunalul a arătat că examinarea acestor mărci pe plan vizual, fonetic și conceptual arată că impresia
         de ansamblu produsă de mărcile anterioare este dominată de elementul „ck”, pe când cea produsă de marca solicitată este dominată
         de elementul „creaciones kennya”, concluzionând că absența similitudinii dintre elementele în conflict rezultă astfel din
         diferențele vizuală, fonetică și conceptuală dintre acestea.
      
      55      Pentru a ajunge la această concluzie, la punctele 41-51 din hotărârea atacată, Tribunalul a efectuat o analiză care se înscrie
         în procesul destinat să determine impresia de ansamblu produsă de mărcile în conflict și să efectueze o apreciere globală
         asupra similitudinii dintre acestea. Astfel, la punctele 42-45 din această hotărâre, Tribunalul a procedat la o analiză detaliată
         a mărcii solicitate, considerată în ansamblul său, ținând seama în special de percepția pe care un consumator mediu o are
         asupra acesteia. Această analiză este urmată, la punctele 46-51 din hotărârea menționată, de examinarea similitudinii dintre
         mărcile în conflict pe plan vizual, fonetic și conceptual.
      
      56      În această privință, trebuie arătat că, spre deosebire de ceea ce pare să se afirme la punctul 39 din hotărârea atacată, existența
         unei similitudini între două mărci nu presupune ca elementul component comun al acestora să constituie elementul dominant
         în impresia de ansamblu produsă de marcă solicitată. Astfel, potrivit unei jurisprudențe constante, aprecierea similitudinii
         dintre două mărci impune ca fiecare dintre aceste mărci să fie apreciată în ansamblul său, ceea ce nu exclude faptul ca impresia
         de ansamblu produsă în memoria publicului relevant de o marcă complexă să poată fi dominată, în anumite împrejurări, de una
         sau mai multe dintre componentele sale. Cu toate acestea, aprecierea similitudinii se va putea face exclusiv pe baza elementului
         dominant numai dacă toate celelalte componente ale mărcii sunt neglijabile (a se vedea Hotărârile OAPI/Shaker, citată anterior,
         punctele 41 și 42, Hotărârea din 20 septembrie 2007, Hotărârea Nestlé/OAPI, C‑193/06 P, punctele 42 și 43, precum și Hotărârea
         Aceites del Sur‑Coosur/Koipe, citată anterior, punctul 62). Astfel, în această privință, este suficient ca elementul component
         comun respectiv să nu fie neglijabil.
      
      57      Cu toate acestea, trebuie să se constate că Tribunalul a arătat, pe de o parte, că impresia de ansamblu produsă de marca solicitată
         este dominată de elementul „creaciones kennya”, asupra căruia consumatorul vizat își va focaliza în mare măsură atenția, și,
         pe de altă parte, în special la punctul 44 din hotărârea atacată, că elementul „ck” nu ocupă, în raport cu acesta, decât o
         poziție accesorie, ceea ce conduce, în esență, la concluzia că elementul „ck” este neglijabil în cadrul mărcii solicitate.
      
      58      Astfel, întrucât a îndepărtat, în temeiul unei analize efectuate în mod corect, orice similitudine între mărcile în conflict,
         Tribunalul a concluzionat în mod întemeiat, la punctele 53-57 din hotărârea atacată că, în pofida renumelui mărcilor anterioare
         și a identității produselor desemnate de mărcile în conflict, nu există un risc de confuzie între aceste mărci.
      
      59      Prin urmare, al treilea aspect al primului motiv trebuie respins ca neîntemeiat. 
      
      60      În aceste condiții, primul motiv trebuie respins.
      
       Cu privire la al doilea motiv
       Argumentele părților
      61      Prin intermediul celui de al doilea motiv, recurenta critică Tribunalul pentru că ar fi încălcat articolul 8 alineatul (5)
         din Regulamentul nr. 40/94 întrucât nu a examinat renumele mărcilor anterioare în contextul acestei dispoziții.
      
      62      Tribunalul ar fi comis o eroare atunci când a indicat, la punctul 15 din hotărârea atacată, că reclamanta invocă un singur
         motiv, întemeiat pe încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94, deși cererea se întemeia
         în mod explicit și pe încălcarea articolului 8 alineatul (5) din acest regulament.
      
      63      Constatând că, întrucât mărcile în conflict nu sunt similare, nu este necesar să se examineze renumele mărcilor anterioare,
         Tribunalul ar fi comis o eroare de drept. În opinia recurentei, împrejurarea că marca anterioară cK aparținând Calvin Klein
         este de notorietate ar fi trebuit luată în considerare pentru a se stabili dacă trebuia să îi fie acordată o protecție mai
         extinsă. Renumele unei mărci anterioare ar trebui să fie apreciat cu ocazia evaluării similitudinii dintre mărcile în conflict,
         iar nu după ce similitudinea a fost stabilită.
      
      64      În această privință, recurenta arată că, dacă mărcile notorii cK nu ar fi protejate decât atunci când literele „cK” sunt utilizate
         de terți sub același mod de reprezentare grafică, aceasta ar avea drept consecință să se acorde mărcii de renume CK un nivel
         de protecție practic inferior celui care i‑ar fi acordat dacă nu ar fi notorie. Împrejurarea că mărcile cK, precum și alte
         reprezentări grafice distincte ale acestor litere sunt notorii le‑ar conferi protecție împotriva utilizării literelor „CK”
         în sectorul modei, întrucât în acest sector aceste litere l‑ar identifica pe Calvin Klein, astfel încât utilizarea lor de
         către un terț ar determina o confuzie prin asociere.
      
      65      OAPI răspunde că, în hotărârea atacată, Tribunalul a statuat în mod întemeiat asupra problemei renumelui mărcii anterioare.
         Astfel, în măsura în care semnele în litigiu nu ar fi considerate similare, articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94
         nu ar fi aplicabil.
      
      66      Zafra Marroquineros susține că hotărârea atacată face aluzie la renumele mărcilor anterioare. După ce a recunoscut renumele
         elementului figurativ „CK” în marca anterioară, hotărârea atacată ar enunța că renumele respectiv nu pune în discuție împrejurarea
         că nu există un risc de confuzie între mărcile în cauză.
      
       Aprecierea Curții
      67      Prin intermediul celui de al doilea motiv, recurenta critică Tribunalul, în esență, pentru că și‑a limitat pe nedrept aprecierea
         la analiza articolului 8 alineatul (1) din Regulamentul nr. 40/94, fără să examineze argumentele recurentei referitoare la
         alineatul (5) al aceluiași articol, și pentru că nu a ținut seama de renumele și de notorietatea mărcilor anterioare în cadrul
         aprecierii prevăzute la articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94.
      
      68      Or, trebuie amintit că identitatea sau similitudinea dintre mărcile în conflict este o condiție necesară pentru aplicarea
         articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94. În consecință, această dispoziție este în mod vădit inaplicabilă atunci
         când, precum în prezenta cauză, Tribunalul a îndepărtat orice similitudine între mărcile în conflict.
      
      69      În aceste împrejurări, cel de al doilea motiv trebuie respins ca neîntemeiat.
      
       Cu privire la cheltuielile de judecată
      70      Potrivit articolului 69 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, aplicabil procedurii de recurs în temeiul articolului
         118 din același regulament, partea care cade în pretenții este obligată, la cerere, la plata cheltuielilor de judecată. Întrucât
         OAPI și Zafra Marroquineros au solicitat obligarea Calvin Klein la plata cheltuielilor de judecată, iar Calvin Klein a căzut
         în pretenții, se impune obligarea acesteia la plata cheltuielilor de judecată.
      
      Pentru aceste motive, Curtea (Camera întâi) declară și hotărăște:
      1)      Respinge recursul.
      2)      Obligă Calvin Klein Trademark Trust la plata cheltuielilor de judecată.
      Semnături
      * Limba de procedură: spaniola.