CELEX: 62008TJ0292
Language: fr
Date: 2010-09-13
Title: Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 13 septembre 2010. # Industria de Diseño Textil (Inditex), SA contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI). # Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale OFTEN - Marque nationale verbale antérieure OLTEN - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Similitude des signes - Similitude des produits - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 207/2009] - Preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure - Article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement nº 40/94 (devenu article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement nº 207/2009) - Objet du litige devant la chambre de recours - Articles 61 et 62 du règlement nº 40/94 (devenus articles 63 et 64 du règlement nº 207/2009). # Affaire T-292/08.

Affaire T-292/08
      Industria de Diseño Textil (Inditex), SA
      contre
      Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins etmodèles) (OHMI)
      « Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale OFTEN — Marque nationale verbale antérieure OLTEN — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Similitude des signes — Similitude des produits — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE)
         nº 207/2009] — Preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure — Article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement nº 40/94 (devenu article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement nº 207/2009) — Objet du litige devant la chambre de recours — Articles 61 et 62 du règlement nº 40/94 (devenus articles 63 et 64 du règlement nº 207/2009) »
      
      Sommaire de l'arrêt
      1.      Marque communautaire — Observations des tiers et opposition — Examen de l'opposition — Preuve de l'usage de la marque antérieure
            — Nécessité de régler cette question, une fois soulevée par le demandeur, antérieurement à la décision sur l'opposition —
            Conséquence
      (Règlement du Conseil nº 40/94, art. 43, § 2)
      2.      Marque communautaire — Observations des tiers et opposition — Examen de l'opposition — Preuve de l'usage de la marque antérieure
            — Absence de présentation du moyen tiré de l'insuffisance de la preuve de l'usage sérieux
      (Règlement du Conseil nº 40/94, art. 43, § 2)
      3.      Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le
            titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires
            — Absence de contestation explicite de l'un ou l'autre de ces aspects
      (Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b))
      4.      Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le
            titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires
            — Risque de confusion avec la marque antérieure
      (Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b))
      1.      La question de l'usage sérieux de la marque antérieure au sens de l'article 43, paragraphe 2, du règlement nº 40/94 sur la
         marque communautaire est une question préalable qui, une fois soulevée par le demandeur de la marque, doit être réglée avant
         que l'opposition proprement dite ne soit examinée. La requête de preuve de l'usage sérieux du demandeur de la marque ajoute
         à la procédure d'opposition cette question préalable et, en ce sens, modifie son contenu, en ce qu'elle constitue une demande
         nouvelle et spécifique liée à des considérations factuelles et juridiques distinctes de celles ayant donné lieu à l'introduction
         d'une opposition à l'encontre de l'enregistrement d'une marque communautaire.
      
      Il s'ensuit que la question de l'usage sérieux présente un caractère spécifique et préalable, puisqu'elle conduit à déterminer
         si, aux fins de l'examen de l'opposition, la marque antérieure peut être réputée enregistrée pour les produits ou les services
         en cause, ladite question ne s'inscrivant donc pas dans le cadre de l'examen de l'opposition proprement dite, tirée de l'existence
         d'un risque de confusion avec cette marque.
      
      (cf. points 31-33)
      2.      Dès lors que le moyen tiré de l'insuffisance de la preuve de l'usage sérieux de la marque antérieure au sens de l'article
         43, paragraphe 2, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire n'est pas spécifiquement soulevé devant la chambre de
         recours et ne constitue pas non plus un élément pertinent aux fins de l'examen du recours, celui-ci étant limité à l'examen
         de l'opposition proprement dite, tirée de l'existence d'un risque de confusion, ce moyen ne fait pas partie de l'objet du
         litige devant la chambre de recours.
      
      (cf. points 39-40)
      3.      Une opposition fondée sur l'existence d'un risque de confusion au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement
         nº 40/94 sur la marque communautaire a pour effet de saisir l'Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques,
         dessins et modèles) de la question de l'identité ou de la similitude des produits et des services visés par les marques en
         cause ainsi que de l'identité ou de la similitude de ces dernières. Le fait que l'un ou l'autre de ces aspects n'est pas explicitement
         contesté devant la chambre de recours n'a pas pour effet de dessaisir l'Office de cette question. Ces considérations sont
         confortées par le principe d'interdépendance entre les facteurs pris en compte dans le cadre de l'appréciation globale du
         risque de confusion, notamment entre la similitude des marques et celle des produits et des services couverts.
      
      Dès lors, la chambre de recours, statuant sur le recours faisant suite à l'opposition fondée sur l'existence d'un risque de
         confusion au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94, est saisie de la question de la similitude
         des produits en cause, bien que cette question ne soit pas explicitement soulevée devant elle.
      
      (cf. points 41-44)
      4.      Existe, pour le public pertinent composé des consommateurs moyens espagnols, bien que faisant preuve d'un degré d'attention
         supérieur au degré d'attention normal, un risque de confusion au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement
         nº 40/94 sur la marque communautaire, entre le signe verbal OFTEN, dont l'enregistrement en tant que marque communautaire
         est demandé notamment pour les « Produits en [métaux précieux et leurs alliages] ou en plaqué non compris dans d'autres classes;
         joaillerie, bijouterie, horlogerie et instruments chronométriques; épingles de parure; épingles de cravates; porte-clefs de
         fantaisie; médailles; insignes en métaux précieux; parures pour chaussures et ornements de chapeaux en métaux précieux; boutons
         de manchette » relevant de la classe 14 au sens de l'arrangement de Nice, et la marque verbale OLTEN enregistrée antérieurement
         en Espagne notamment pour les « montres » relevant de la même classe.
      
      (cf. points 73-74, 104)

         
         DOCUMENT DE TRAVAIL
      
      ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
      13 septembre 2010 (*)
      
       « Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale OFTEN – Marque nationale verbale antérieure OLTEN – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des signes – Similitude des produits – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE)
         n° 207/2009] – Preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure – Article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94 (devenu article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009) – Objet du litige devant la chambre de recours – Articles 61 et 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 63 et 64 du règlement n° 207/2009) » 
      
      Dans l’affaire T‑292/08,
      Industria de Diseño Textil (Inditex), SA, établie à Arteixo (Espagne), représentée par Mes E. Armijo Chávarri et A. Castán Pérez-Gómez, avocats,
      
      partie requérante,
      contre
      Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. O. Mondéjar Ortuño, en qualité d’agent,
      
      partie défenderesse,
      l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été
      Roberto Fernando Marín Díaz de Cerio, demeurant à Logroño (Espagne),
      
      ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 24 avril 2008 (affaire
         R 484/2007‑2), relative à une procédure d’opposition entre M. Roberto Fernando Marín Díaz de Cerio et Industria de Diseño
         Textil (Inditex), SA,
      
      LE TRIBUNAL (sixième chambre),
      composé de MM. A. W. H. Meij, président, V. Vadapalas (rapporteur) et L. Truchot, juges,
      greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,
      vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 23 juillet 2008,
      vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 7 novembre 2008,
      à la suite de l’audience du 12 février 2010,
      rend le présent
      Arrêt
       Antécédents du litige
      1        Le 5 août 2002, la requérante, Industria de Diseño Textil (Inditex), SA, a présenté une demande d’enregistrement de marque
         communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement
         (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé
         par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)]. 
      
      2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal OFTEN.
      
      3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment de la classe 14 au sens de l’arrangement de Nice
         concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin
         1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Métaux précieux et leurs alliages et produits
         en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et
         instruments chronométriques ; épingles de parure ; épingles de cravates ; étuis à aiguilles [en métaux précieux] ; ronds de
         serviettes [en métaux précieux] ; objets d’art en métaux précieux ; porte-clefs de fantaisie ; médailles ; pièces de monnaie ;
         orfèvrerie (excepté les couteaux, fourchettes et cuillères) ; insignes en métaux précieux ; parures pour chaussures et ornements
         de chapeaux en métaux précieux ; cendriers pour fumeurs en métaux précieux ; boutons de manchettes ».
      
      4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 31/2004, du 2 août 2004.
      
      5        Le 26 octobre 2004, M. Roberto Fernando Marín Díaz de Cerio a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94
         (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3
         ci-dessus.
      
      6        L’opposition était fondée sur les trois marques espagnoles suivantes :
      
      –        la marque verbale OLTEN, enregistrée le 5 septembre 1988 (n° 1182270) pour des produits relevant de la classe 14 ;
      –        la marque figurative, enregistrée le 5 mars 1990 (n° 1293560) pour des produits relevant de la classe 14, reproduite ci-après : 
       
      
      –        la marque figurative, enregistrée le 20 novembre 2002 (n° 2460666) pour des produits relevant de la classe 14, reproduite
         ci-après :
      
      
      7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 (devenu
         article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009).
      
      8        Par lettre du 2 septembre 2005, la requérante a demandé que M. Marín Díaz de Cerio apporte la preuve de l’usage sérieux des
         marques antérieures, conformément à l’article 43, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94 (devenu article 42, paragraphes
         2 et 3, du règlement n° 207/2009).
      
      9        Le 2 février 2007, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition, en ce qui concerne les produits suivants
         relevant de la classe 14 : « Produits en [métaux précieux et leurs alliages] ou en plaqué non compris dans d’autres classes ;
         joaillerie, bijouterie, horlogerie et instruments chronométriques ; épingles de parure ; épingles de cravates ; porte-clefs
         de fantaisie ; médailles ; insignes en métaux précieux ; parures pour chaussures et ornements de chapeaux en métaux précieux ;
         boutons de manchette ». Elle a notamment considéré que l’usage sérieux de la marque antérieure OLTEN avait été démontré, en
         ce qui concerne les « montres » relevant de la classe 14, et qu’il existait un risque de confusion, en ce qui concerne les
         produits en cause, entre la marque demandée et ladite marque antérieure.
      
      10      Le 28 mars 2007, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus
         articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de la division d’opposition. Dans le cadre de ce recours, elle
         a contesté l’appréciation de la division d’opposition s’agissant de la similitude des marques en cause et de l’existence d’un
         risque de confusion.
      
      11      Par décision du 24 avril 2008 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours.
         En particulier, elle a considéré que, étant donné la similitude des produits en cause et les grandes similitudes visuelle
         et phonétique entre la marque demandée et la marque antérieure OLTEN, il pouvait exister un risque de confusion entre ces
         marques dans l’esprit du public espagnol concerné.
      
       Procédure et conclusions des parties
      12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler la décision attaquée, pour tout ou partie des produits refusés
         à l’enregistrement.
      
      13      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
      
      –        rejeter le recours ;
      –        condamner la requérante aux dépens.
      14      M. le juge Tchipev ayant été empêché de siéger après la clôture de la procédure orale, M. le juge Truchot a été désigné, en
         application de l’article 32, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, pour compléter la chambre.
      
      15      Par ordonnance du 5 juillet 2010, le Tribunal (sixième chambre), dans sa nouvelle composition, a rouvert la procédure orale
         et les parties ont été informées qu’elles seraient entendues lors d’une nouvelle audience le 6 septembre 2010.
      
      16      Par lettres, respectivement, des 9 et 15 juillet 2010, la requérante et l’OHMI ont informé le Tribunal qu’ils renonçaient
         à être entendus une nouvelle fois. L’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI n’a pas répondu à
         la convocation du Tribunal.
      
      17      En conséquence, le président de la sixième chambre a décidé de clore la procédure orale.
      
       En droit
      18      À l’appui de son recours, la requérante invoque trois moyens tirés, premièrement, d’une violation des articles 61 et 62 du
         règlement n° 40/94 (devenus articles 63 et 64 du règlement n° 207/2009), deuxièmement, d’une violation de l’article 43, paragraphe
         2, dudit règlement et, troisièmement, d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement.
      
       Sur le premier moyen, tiré d’une violation des articles 61 et 62 du règlement n° 40/94
       Arguments des parties
      19      La requérante soutient que la chambre de recours a violé les articles 61 et 62 du règlement n° 40/94 en s’étant abstenue d’examiner
         les questions, d’une part, de la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure OLTEN et, d’autre part, de la similitude
         des produits en cause. Ces deux questions auraient été débattues devant la division d’opposition, la requérante ayant soutenu,
         d’une part, que l’usage de la marque antérieure OLTEN n’avait pas été établi et, d’autre part, que les produits en cause,
         à l’exception de ceux de l’horlogerie, étaient différents.
      
      20      Selon la requérante, en vertu du principe de continuité fonctionnelle existant entre les différentes instances de l’OHMI,
         la chambre de recours était tenue d’examiner ces questions, bien qu’elles n’aient pas été soulevées devant elle. Les motifs
         exposés au point 26 de la décision attaquée seraient insuffisants à cet égard. 
      
      21      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.
      
       Appréciation du Tribunal
      22      Aux termes de l’article 61, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 (l’article 61, paragraphe 1, étant devenu article 63, paragraphe
         1, du règlement n° 207/2009), si le recours est recevable, la chambre de recours examine s’il peut y être fait droit.
      
      23      Aux termes de l’article 62, paragraphe 1, du même règlement (l’article 62, paragraphe 1, étant devenu article 64, paragraphe
         1, du règlement n° 207/2009), à la suite de l’examen au fond, la chambre de recours statue sur le recours, et elle peut soit
         exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée, soit renvoyer l’affaire à ladite instance pour suite
         à donner.
      
      24      Il y a lieu de relever, à titre liminaire, que, si dans sa requête la requérante se réfère à l’article 62, paragraphe 2, du
         règlement n° 40/94, il ressort de son argumentation, ainsi que d’une précision apportée lors de l’audience, qu’elle invoque,
         en réalité, le paragraphe 1 dudit article.
      
      25      Il résulte de cette disposition que, par l’effet du recours dont elle est saisie, la chambre de recours est appelée à procéder
         à un nouvel examen complet du fond de l’opposition, tant en droit qu’en fait (arrêt de la Cour du 13 mars 2007, OHMI/Kaul,
         C‑29/05 P, Rec. p. I‑2213, point 57).
      
      26      Il convient de rappeler, en outre, que, aux termes de l’article 74, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 (devenu article 76,
         paragraphe 1, du règlement n° 207/2009), dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, telle
         que celle en cause en l’espèce, l’examen d’office des faits auquel procède l’OHMI est limité aux moyens invoqués et aux demandes
         présentées par les parties. 
      
      27      Dans le cadre d’une procédure d’opposition, les critères d’application d’un motif relatif de refus d’enregistrement, comme
         de toute autre disposition invoquée à l’appui des demandes formées par les parties, font naturellement partie des éléments
         de droit soumis à l’examen de l’OHMI. Une question de droit peut devoir être tranchée par l’OHMI alors même qu’elle n’a pas
         été soulevée par les parties, si la résolution de cette question est nécessaire pour assurer une correcte application du règlement
         n° 40/94 au regard des moyens et demandes présentés par les parties. Fait donc également partie des éléments de droit portés
         devant la chambre de recours une question de droit devant nécessairement être examinée pour l’appréciation des moyens invoqués
         par les parties et pour l’accueil ou le rejet des demandes, même si les parties ne se sont pas exprimées sur cette question
         et même si l’OHMI a omis de se prononcer sur cet aspect [arrêts du Tribunal du 1er février 2005, SPAG/OHMI – Dann et Backer (HOOLIGAN), T‑57/03, Rec. p. II‑287, point 21, et du 13 juin 2007, Grether/OHMI
         – Crisgo (Thailand) (FENNEL), T‑167/05, non publié au Recueil, point 104].
      
      28      En l’espèce, la requérante soutient, en substance, que la chambre de recours n’a pas examiné l’opposition d’une manière complète,
         ayant omis d’apprécier, d’une part, la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure OLTEN et, d’autre part, la similitude
         entre les produits en cause. Elle indique ne pas avoir soulevé ces deux questions dans le cadre de son recours devant la chambre
         de recours, mais considère qu’elles faisaient partie du cadre du litige devant la division d’opposition et, partant, de celui
         devant la chambre de recours.
      
      29      Il convient de déterminer si les questions en cause relevaient effectivement du cadre du litige porté devant la chambre de
         recours.
      
      30      S’agissant, en premier lieu, de la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure OLTEN, il convient de rappeler qu’une
         opposition fondée sur l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94
         ne saisit pas nécessairement l’OHMI de la question de l’usage sérieux.
      
      31      En effet, il s’agit d’une question préalable qui, une fois soulevée par le demandeur de la marque, doit être réglée avant
         que l’opposition proprement dite ne soit examinée [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 16 mars 2005, L’Oréal/OHMI – Revlon
         (FLEXI AIR), T‑112/03, Rec. p. II‑949, point 26].
      
      32      La requête de preuve de l’usage sérieux du demandeur de la marque ajoute à la procédure d’opposition cette question préalable
         et, en ce sens, modifie son contenu, en ce qu’elle constitue une demande nouvelle et spécifique liée à des considérations
         factuelles et juridiques distinctes de celles ayant donné lieu à l’introduction d’une opposition à l’encontre de l’enregistrement
         d’une marque communautaire [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 18 octobre 2007, AMS/OHMI – American Medical Systems (AMS
         Advanced Medical Services), T‑425/03, Rec. p. II‑4265, point 112].
      
      33      Il s’ensuit que la question de l’usage sérieux présente un caractère spécifique et préalable, puisqu’elle conduit à déterminer
         si, aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure peut être réputée enregistrée pour les produits ou les services
         en cause, ladite question ne s’inscrivant donc pas dans le cadre de l’examen de l’opposition proprement dite, tirée de l’existence
         d’un risque de confusion avec cette marque.
      
      34      En l’espèce, il est constant, d’une part, que la question de l’usage sérieux a été soulevée, par la requérante, devant la
         division d’opposition et a été examinée par celle-ci avant qu’elle ne procède à l’appréciation du bien-fondé de l’opposition
         et, d’autre part, que cette question n’a pas été portée devant la chambre de recours, la requérante s’étant limitée à contester
         l’appréciation de la division d’opposition relative à l’existence d’un risque de confusion.
      
      35      Dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, la question de l’usage sérieux ne constituait pas une question de
         droit devant nécessairement être examinée par la chambre de recours afin de trancher le litige porté devant elle.
      
      36      Cette conclusion n’est pas infirmée par les considérations, invoquées par la requérante, relatives à la continuité fonctionnelle
         entre les instances de l’OHMI.
      
      37      Certes, eu égard à cette continuité, l’étendue de l’examen que la chambre de recours est tenue d’opérer à l’égard de la décision
         faisant l’objet du recours n’est pas, en principe, déterminée par les moyens invoqués par la partie ayant formé le recours.
         Même si la partie ayant introduit le recours n’a pas soulevé un moyen spécifique, la chambre de recours est néanmoins obligée
         d’examiner le recours à la lumière de tous les éléments de droit et de fait pertinents [arrêts du Tribunal du 23 septembre
         2003, Henkel/OHMI – LHS (UK) (KLEENCARE), T‑308/01, Rec. p. II‑3253, point 29, et HOOLIGAN, précité, point 18].
      
      38      Ainsi, la chambre de recours est tenue de fonder sa décision au regard de tous les éléments présents dans la décision attaquée
         devant elle et au regard de ceux introduits par la ou les parties soit dans la procédure devant l’instance de l’OHMI ayant
         statué en première instance, soit, sous réserve des éléments qui n’ont pas été apportés en temps utile, dans la procédure
         de recours [voir arrêt du Tribunal du 10 juillet 2006, La Baronia de Turis/OHMI – Baron Philippe de Rothschild (LA BARONNIE),
         T‑323/03, Rec. p. II‑2085, point 58, et la jurisprudence citée].
      
      39      Il n’en demeure pas moins que, en l’espèce, le moyen tiré de l’insuffisance de la preuve de l’usage sérieux non seulement
         n’a pas été spécifiquement soulevée devant la chambre de recours, mais ne constituait pas non plus un élément pertinent aux
         fins de l’examen du recours, lequel était limité à l’examen de l’opposition proprement dite, tirée de l’existence d’un risque
         de confusion.
      
      40      Par conséquent, dès lors que la question de l’usage sérieux ne faisait pas partie de l’objet du litige devant la chambre de
         recours, la requérante ne saurait reprocher à celle-ci d’avoir omis de l’examiner. 
      
      41      S’agissant, en second lieu, de la question de la similitude des produits, il convient de rappeler qu’une opposition fondée
         sur l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 a pour effet
         de saisir l’OHMI de la question de l’identité ou de la similitude des produits et des services visés par les marques en cause
         ainsi que de l’identité ou de la similitude de ces dernières.
      
      42      Le fait que l’un ou l’autre de ces aspects n’ait pas été explicitement contesté devant la chambre de recours n’a pas pour
         effet de dessaisir l’OHMI de cette question [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 10 octobre 2006, Armacell/OHMI – nmc
         (ARMAFOAM), T‑172/05, Rec. p. II‑4061, points 41 et 42, et AMS Advanced Medical Services, précité, points 28 et 29]. 
      
      43      Ces considérations sont confortées par le principe d’interdépendance entre les facteurs pris en compte dans le cadre de l’appréciation
         globale du risque de confusion, notamment entre la similitude des marques et celle des produits et des services couverts (voir,
         en ce sens, arrêt de la Cour du 18 décembre 2008, Éditions Albert René/OHMI, C‑16/06 P, Rec. p. I‑10053, point 47).
      
      44      Dès lors, en l’espèce, la chambre de recours, statuant sur le recours faisant suite à l’opposition fondée sur l’existence
         d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, a été saisie de la question
         de la similitude des produits en cause, bien que cette question n’ait pas été explicitement soulevée devant elle.
      
      45      En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort de la décision attaquée que la chambre de recours a effectivement
         examiné cette question.
      
      46      En effet, elle a indiqué, au point 26 de la décision attaquée, que « la similitude des produits de la classe 14, pour lesquels
         la marque demandée a été refusée [par la décision de la division d’opposition], avec les montres, pour lesquelles l’utilisation
         de la marque antérieure a été prouvée, a été constatée et suffisamment motivée ».
      
      47      Il résulte de ce point que la chambre de recours a confirmé intégralement, en les faisant siennes, les constatations de la
         division d’opposition quant à la similitude des produits, lesquelles n’ont d’ailleurs pas été contestées par la requérante
         dans le cadre de son recours devant ladite chambre.
      
      48      Il y a lieu de rappeler, à cet égard, qu’une chambre de recours peut légalement faire siens les motifs d’une décision prise
         par la division d’opposition, lesquels font, ainsi, partie intégrante de la motivation de sa décision [voir, en ce sens, arrêts
         du Tribunal du 9 juillet 2008, Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, Rec. p. II‑1927, point
         50, et du 24 septembre 2008, HUP Uslugi Polska/OHMI – Manpower (I.T.@MANPOWER), T‑248/05, non publié au Recueil, point 49].
      
      49      Ainsi, lorsque, comme en l’espèce, la chambre de recours entérine la décision de l’instance inférieure de l’OHMI dans son
         intégralité, cette décision ainsi que sa motivation font partie du contexte dans lequel la décision de la chambre de recours
         a été adoptée, contexte qui est connu des parties et qui permet au juge d’exercer pleinement son contrôle de légalité quant
         au bien-fondé de l’appréciation de la chambre de recours (voir arrêt Mozart, précité, point 47, et la jurisprudence citée).
         
      
      50      Dès lors, il ne saurait être considéré que la chambre de recours a omis d’examiner la question de la similitude des produits
         ou de motiver sa décision sur cette question.
      
      51      Au vu de tout ce qui précède, il convient de constater que la requérante n’a pas démontré que la chambre de recours n’avait
         pas opéré un examen complet du recours ou qu’elle n’avait pas motivé sa décision à suffisance de droit.
      
      52      Par conséquent, le premier moyen n’est pas fondé.
      
       Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 43, paragraphe 2, du règlement n° 40/94
       Arguments des parties
      53      La requérante soutient que la preuve de l’usage de la marque antérieure OLTEN a été insuffisante. En effet, la preuve de l’usage
         apportée par M. Marín Díaz de Cerio devant la chambre de recours ne renverrait pas à sa marque antérieure OLTEN, mais ferait
         plutôt référence à ses marques figuratives. Dès lors, l’usage sérieux aurait été établi uniquement pour ces dernières. La
         chambre de recours aurait donc, à tort, confirmé les conclusions de la division d’opposition relatives à l’usage sérieux de
         la marque antérieure OLTEN. 
      
      54      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.
      
       Appréciation du Tribunal
      55      Il convient de rappeler que le contrôle de légalité opéré par le Tribunal sur une décision de la chambre de recours de l’OHMI
         doit se faire au regard des questions de droit qui ont été portées devant la chambre de recours [voir arrêt du Tribunal du
         31 mai 2005, Solo Italia/OHMI – Nuova Sala (PARMITALIA), T‑373/03, Rec. p. II‑1881, points 24 et 25, et la jurisprudence citée].
      
      56      Par ailleurs, il résulte de l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure qu’une partie ne peut pas modifier l’objet
         du litige devant la chambre de recours.
      
      57      En l’espèce, la requérante soutient que l’usage sérieux de la marque antérieure OLTEN n’a pas été démontré pour les montres.
      
      58      Or, il y a lieu de relever que, ainsi qu’il ressort des points 30 à 40 ci‑dessus, la question de l’usage sérieux de la marque
         antérieure ne faisait pas partie de l’objet du litige devant la chambre de recours.
      
      59      Par conséquent, le présent moyen modifie l’objet du litige devant la chambre de recours et est, de ce fait, irrecevable.
      
       Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94
       Arguments des parties
      60      La requérante soutient que la chambre de recours a évalué de façon erronée la similitude des produits et des signes en cause,
         ainsi que l’existence d’un risque de confusion.
      
      61      S’agissant des produits en cause, la requérante admet que les « montres » visées par la marque antérieure OLTEN sont similaires
         ou identiques aux « instruments chronométriques » et aux « montres » visés par la marque demandée. Elle reconnaît que les
         « produits de joaillerie et de bijouterie » visés par la marque demandée peuvent également comprendre les montres, la similitude
         entre ces produits étant néanmoins moyenne ou faible. Elle conteste, en revanche, la similitude entre, d’une part, les « produits
         en [métaux précieux et leurs alliages] ou en plaqué non compris dans d’autres classes » ainsi que les « épingles de parure ;
         [les] épingles de cravates ; [les] porte-clefs de fantaisie ; [les] médailles ; [les] insignes en métaux précieux ; [les]
         parures pour chaussures et [les] ornements de chapeaux en métaux précieux ; [et les] boutons de manchette » visés par la marque
         demandée et, d’autre part, les « montres » visées par la marque antérieure OLTEN.
      
      62      Ces produits auraient une nature, une origine, un usage et une forme d’utilisation différents et ne seraient ni concurrents
         ni complémentaires. Leur fonction esthétique ne serait pas suffisante pour les rendre semblables aux montres. D’autres objets,
         tels que les vêtements ou les lunettes, rempliraient également cette fonction et pourraient également être vendus dans des
         commerces de joaillerie ou d’horlogerie, sans pour autant être semblables à des montres. Le fait que les montres peuvent être
         fabriquées en métaux précieux ne signifierait pas non plus que d’autres produits fabriqués dans ces matières et relevant de
         la classe 14, tels que les ornements ou les parures, soient, pour cette raison, semblables aux montres. 
      
      63      S’agissant des signes en cause, OFTEN et OLTEN, la différence résultant de la deuxième lettre de chacun des signes revêtirait
         une importance particulière d’un point de vue visuel. Il résulterait de la jurisprudence du Tribunal et de décisions antérieures
         des chambres de recours de l’OHMI que, pour des signes courts, la différence consistant en une seule consonne peut minimiser
         l’effet de similitude. 
      
      64      D’un point de vue phonétique, les lettres « f » et « l » seraient distinctes, ce facteur étant particulièrement important
         en raison du fait que l’accent tonique tombe, pour les deux signes, sur la première syllabe, respectivement, « of » et « ol ».
      
      65      D’un point de vue conceptuel, la chambre de recours aurait constaté, à tort, que les signes en cause n’ont aucune signification
         pour le consommateur espagnol. S’agissant de la marque demandée, le public espagnol aurait, en général, une certaine connaissance
         de la langue anglaise et pourrait établir un lien immédiat avec l’adverbe anglais « often » (souvent). Ce point serait confirmé
         par les arrêts des juridictions espagnoles invoqués par la requérante devant l’OHMI. S’agissant de la marque antérieure OLTEN,
         il ne pourrait pas être exclu qu’une partie du public pertinent, à savoir les consommateurs plus spécialisés, l’associe à
         la ville suisse Olten, ayant une forte tradition dans l’industrie horlogère. L’élément conceptuel pourrait donc avoir une
         certaine fonction de différenciation.
      
      66      Ces différences visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes en cause conduiraient à une similitude faible ou
         moyennement faible entre ceux-ci. 
      
      67      S’agissant de l’appréciation globale du risque de confusion, premièrement, la requérante reproche à la chambre de recours
         de ne pas avoir nuancé son appréciation en fonction du degré de similitude plus ou moins grand entre les produits en cause.
         Deuxièmement, la chambre de recours aurait omis de tenir compte du niveau d’attention élevé du consommateur pertinent. Troisièmement,
         la chambre de recours aurait omis de prendre en compte le fait que les produits en cause sont vendus dans des établissements
         spécialisés, avec l’aide et l’assistance d’un personnel spécialisé, ce qui rendrait le risque de confusion moins probable.
         
      
      68      La chambre de recours aurait dû prendre en compte ces trois considérations, qui neutraliseraient en grande partie les similitudes
         visuelles et phonétiques faibles ou moyennement faibles entre les signes en cause, et aurait dû « modérer et nuancer » ses
         conclusions quant au risque de confusion.
      
      69      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.
      
       Appréciation du Tribunal
      70      Il y a lieu de relever, à titre liminaire, que la chambre de recours a pris sa décision sur la base de la marque antérieure
         OLTEN, sans qu’il ait été nécessaire de procéder à l’appréciation du risque de confusion au regard des autres droits antérieurs.
      
      71      Dans le cadre du présent recours, il convient donc de vérifier la légalité de l’appréciation opérée par la chambre de recours
         quant à l’existence d’un risque de confusion entre la marque demandée et ladite marque antérieure.
      
      72      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits
         ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Selon cette
         même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des
         signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment
         de l’interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal
         du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points
         30 à 33, et la jurisprudence citée].
      
      73      En l’espèce, la marque antérieure OLTEN étant une marque espagnole et les produits visés par les marques en cause étant destinés
         au grand public, le public pertinent se compose des consommateurs moyens espagnols. 
      
      74      S’agissant de produits d’horlogerie et de joaillerie, qui ne sont pas achetés régulièrement et qui le sont généralement par
         l’intermédiaire d’un vendeur, le degré d’attention du consommateur moyen doit être considéré, ainsi que la chambre de recours
         l’a constaté à juste titre au point 25 de la décision attaquée, comme supérieur au degré normal d’attention [voir, en ce sens,
         arrêt du Tribunal du 12 janvier 2006, Devinlec/OHMI – TIME ART (QUANTUM), T‑147/03, Rec. p. II‑11, point 63].
      
      75      En ce qui concerne la comparaison des signes en cause, la requérante soutient, en substance, que la chambre de recours n’a
         pas tenu compte de certaines différences visuelles, phonétiques et conceptuelles.
      
      76      S’agissant de la comparaison visuelle, il y a lieu de relever que les signes en cause, OFTEN et OLTEN, sont des signes verbaux
         de la même longueur. Ils partagent quatre de leurs cinq lettres, présentées dans le même ordre, la première lettre étant d’ailleurs
         identique. 
      
      77      S’agissant de la comparaison phonétique, les deux signes partagent une première voyelle identique, « o », et comportent une
         seconde syllabe identique, « ten », ce qui rend leur prononciation similaire, et ce en dépit du fait que les premières syllabes
         des signes, accentuées, se terminent par des consonnes différentes, à savoir « f » et « l ».
      
      78      Compte tenu de ces éléments, la chambre de recours a pu constater, à juste titre, que les signes en cause présentent un degré
         de similitude significatif d’un point de vue tant visuel que phonétique.
      
      79       Certes, ainsi que le relève la requérante, le Tribunal a jugé qu’une différence consistant en une seule consonne pouvait
         empêcher la constatation d’un degré élevé de similitude visuelle entre deux signes verbaux relativement courts [voir, en ce
         sens, arrêts du Tribunal du 22 juin 2004, Ruiz-Picasso e.a./OHMI – DaimlerChrysler (PICARO), T‑185/02, Rec. p. II‑1739, point
         54, et du 16 janvier 2008, Inter-Ikea/OHMI – Waibel (idea), T‑112/06, non publié au Recueil, point 54].
      
      80      Néanmoins, il convient de relever que cette considération, relevée dans le cadre de l’appréciation particulière des signes
         concernés par lesdits arrêts, ne correspond pas à l’affirmation d’une règle générale susceptible d’être applicable en l’espèce.
         
      
      81      Par ailleurs, le Tribunal a également jugé, dans le cadre de l’appréciation de signes verbaux courts, que l’identité de trois
         des quatre lettres faisait que la distinction résultant d’une lettre constituait une différence visuelle peu importante [voir,
         en ce sens, arrêt du Tribunal du 25 octobre 2006, Castell del Remei/OHMI – Bodegas Roda (ODA), T‑13/05, Rec. p. II‑85, point
         52] et que des signes verbaux se distinguant par une seule lettre pouvaient être considérés comme fortement similaires d’un
         point de vue tant visuel que phonétique [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 13 avril 2005, Duarte y Beltrán/OHMI – Mirato
         (INTEA), T‑353/02, non publié au Recueil, points 27 et 28].
      
      82      Concernant la pratique antérieure de l’OHMI invoquée par la requérante, il suffit de rappeler que la légalité des décisions
         des chambres de recours concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire doit être appréciée uniquement
         sur la base du règlement n° 40/94, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle
         antérieure [arrêt du Tribunal du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), T‑106/00, Rec. p. II‑723, point 66].
      
      83      S’agissant de la comparaison conceptuelle, il y a lieu de considérer que la chambre de recours a pu légalement relever que
         le consommateur moyen hispanophone n’attribuerait pas nécessairement un contenu sémantique au terme anglais « often » (souvent),
         mot qui n’existe pas en espagnol [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 25 juin 2008, Zipcar/OHMI – Canary Islands Car (ZIPCAR),
         T‑36/07, non publié au Recueil, point 45]. En effet, ainsi que l’observe l’OHMI, s’agissant d’un consommateur moyen, la connaissance
         d’une langue étrangère ne peut pas en général être présumée. Concernant le signe OLTEN, la requérante admet elle‑même qu’il
         renvoie à une localité suisse connue, tout au plus, des professionnels dans le secteur de l’horlogerie.
      
      84      La requérante invoque à l’appui de sa thèse la jurisprudence des juridictions espagnoles selon laquelle le public moyen espagnol
         dispose d’une certaine connaissance de la langue anglaise. Il convient à cet égard de rappeler que le régime communautaire
         des marques est un système autonome dont l’application est indépendante de tout système national [arrêt du Tribunal du 5 décembre
         2000, Messe München/OHMI (electronica), T‑32/00, Rec. p. II‑3829, point 47].
      
      85      En outre, en l’espèce, la requérante n’invoque aucune considération factuelle ou juridique, tirée de la jurisprudence nationale
         invoquée, susceptible de fournir une indication utile pour la solution du cas de l’espèce [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal
         du 13 juillet 2005, Murúa Entrena/OHMI – Bodegas Murúa (Julián Murúa Entrena), T‑40/03, Rec. p. II‑2831, point 69]. En effet,
         la seule considération que certains mots anglais soient connus d’un consommateur espagnol, à savoir les mots « master », « easy »
         et « food », même à supposer qu’elle ressorte de la jurisprudence nationale en cause, ne permet pas de tirer la même conclusion
         en ce qui concerne le mot « often ».
      
      86      C’est donc sans commettre d’erreur que la chambre de recours a constaté que les signes en cause ne comportent pas de différence
         conceptuelle pertinente, pour le public espagnol, de nature à compenser leur similitude sur les plans visuel et phonétique.
      
      87      En ce qui concerne les produits en cause, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, pour apprécier leur
         similitude, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent leur rapport. Ces facteurs incluent,
         en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres
         facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du
         Tribunal du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec. p. II‑2579,
         point 37, et la jurisprudence citée].
      
      88      En l’espèce, ainsi qu’il résulte des points 26 et 30 de la décision attaquée, la chambre de recours a confirmé et fait sienne
         la comparaison des produits effectuée par la division d’opposition. Partant, les motifs de cette comparaison, reproduits au
         point 9 de la décision attaquée, font partie intégrante de cette dernière.
      
      89      Il ressort de ces motifs que les produits visés par la marque antérieure OLTEN, à savoir les « montres », ont été considérés
         comme, premièrement, identiques aux produits d’« horlogerie et instruments chronométriques » visés par la marque demandée,
         deuxièmement, identiques ou du moins très semblables aux produits de « joaillerie, bijouterie », troisièmement, « très ressemblant »
         à des « produits en [métaux précieux et leurs alliages] ou en plaqué non compris dans d’autres classes », quatrièmement, moyennement
         semblables à des « épingles de parure ; [des] épingles de cravates ; [des] porte-clefs de fantaisie ; [des] médailles ; [des]
         insignes en métaux précieux ; [des] parures pour chaussures et [des] ornements de chapeaux en métaux précieux ; [et des] boutons
         de manchette ». 
      
      90      À cet égard, en premier lieu, la requérante ne conteste pas l’identité entre les « montres » et les produits d’« horlogerie
         et [les] instruments chronométriques ».
      
      91      En deuxième lieu, concernant les produits de joaillerie et de bijouterie, la requérante ne critique pas l’analyse, approuvée
         par la chambre de recours, selon laquelle la catégorie « montres » inclut des objets pouvant être considérés comme des objets
         de joaillerie. Or, au vu de cette analyse, ces produits ont été, à juste titre, considérés comme identiques ou très similaires.
      
      92      Troisièmement, s’agissant des « produits en [métaux précieux et leurs alliages] ou en plaqué non compris dans d’autres classes »,
         il y a lieu de relever que, ainsi qu’il ressort de l’analyse des deux instances de l’OHMI, laquelle n’est pas remise en cause
         par la requérante, cette large catégorie inclut des produits complémentaires, d’un point de vue fonctionnel, à des montres,
         tels que des bracelets et des chaînes pour montres. Cette catégorie étant définie dans des termes généraux, c’est donc à juste
         titre que les produits en relevant ont été considérés comme semblables à des montres.
      
      93      Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, la similitude des produits relevant de cette catégorie avec des montres
         ne résulte pas du seul fait qu’ils sont fabriqués à partir de la même matière première, à savoir des métaux précieux et leur
         alliages, mais du fait qu’ils sont complémentaires au regard de leur utilisation.
      
      94      Quatrièmement, en ce qui concerne les « épingles de parure ; [les] épingles de cravates ; [les] porte-clefs de fantaisie ;
         [les] médailles, [les] insignes en métaux précieux ; [les] parures pour chaussures et [les] ornements de chapeaux en métaux
         précieux ; [et les] boutons de manchette », il y a lieu de relever qu’il s’agit de produits accessoires souvent fabriqués
         en métaux précieux, ayant une fonction esthétique ou décorative, qui peut être également considérée, dans une certaine mesure,
         comme une des fonctions des montres. Il ne saurait pourtant être considéré qu’il s’agit de produits complémentaires.
      
      95      En outre, selon la division d’opposition, dont l’analyse a été approuvée par la chambre de recours et n’a pas été contestée
         par la requérante, ces produits visés par la marque demandée sont fréquemment vendus dans les mêmes magasins, ou les mêmes
         rayons spécialisés de magasins, que les montres.
      
      96      Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que la circonstance que des produits comparés soient fréquemment vendus dans les mêmes
         points de vente est de nature à faciliter la perception par le consommateur concerné des liens étroits existant entre eux
         et à renforcer l’impression que la responsabilité de leur fabrication incombe à la même entreprise (arrêt PiraÑAM diseño original
         Juan Bolaños, précité, point 50).
      
      97      Les « épingles de parure ; [les] épingles de cravates ; [les] porte-clefs de fantaisie ; [les] médailles ; [les] insignes
         en métaux précieux ; [les] parures pour chaussures et [les] ornements de chapeaux en métaux précieux ; [et les] boutons de
         manchette » pouvaient donc, à bon droit, être considérés comme étant semblables à des montres, compte tenu, d’une part, du
         fait qu’ils sont souvent fabriqués à partir de la même matière première et ont une fonction esthétique semblable et, d’autre
         part, de l’identité de leurs canaux de distribution.
      
      98      Dans ce contexte, l’analogie faite par la requérante avec d’autres produits accessoires qui ne sont pas en cause en l’espèce,
         à savoir des lunettes ou certaines catégories de vêtements, est dépourvue de pertinence.
      
      99      Il résulte de l’ensemble de ces considérations que la requérante n’a pas démontré que la conclusion de la division d’opposition,
         approuvée et reprise dans la décision attaquée, selon laquelle les produits en cause sont soit identiques soit similaires,
         est erronée.
      
      100    En ce qui concerne l’appréciation globale du risque de confusion, la requérante critique la chambre de recours, en substance,
         pour ne pas avoir « modéré et nuancé » son appréciation, en fonction du degré de similitude plus ou moins grand entre les
         produits en cause, ainsi qu’en fonction du niveau élevé d’attention du consommateur concerné. 
      
      101    Il convient de relever, à cet égard, que, aux termes du point 30 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré
         qu’un risque de confusion pouvait exister « dans les termes fixés par la décision [de la division d’opposition] ». Il résulte
         des motifs de ladite décision, reproduits au point 9 de la décision attaquée, que l’OHMI a procédé à une appréciation globale
         du risque de confusion pour les différents groupes de produits en cause, concluant en substance que, en vertu du principe
         d’interdépendance des facteurs, l’existence d’un tel risque ne pouvait être constaté que pour les produits présentant au moins
         un degré moyen de similitude.
      
      102    L’argument de la requérante tiré de l’absence de prise en compte des différences entre les catégories de produits en cause
         est donc non fondé.
      
      103    Par ailleurs, contrairement à ce que prétend la requérante, il ressort du point 25 de la décision attaquée que la chambre
         de recours, tout en approuvant, pour l’essentiel, l’appréciation du risque de confusion faite par la division d’opposition,
         a pris également en compte le fait que, lors de l’achat des produits en cause, le consommateur concerné faisait preuve d’un
         niveau d’attention plus important que pour les produits de consommation courante.
      
      104    À la lumière de toutes ces considérations, il y a lieu de considérer que la requérante n’a pas démontré que c’est à tort que
         la chambre de recours a constaté, au vu, d’une part, de la similitude entre les signes concernés et, d’autre part, de l’identité
         et de la similitude des produits en cause, qu’il existait un risque que le public pertinent espagnol, bien que faisant preuve
         d’un degré d’attention supérieur au degré d’attention normal, puisse croire que lesdits produits proviennent de la même entreprise
         ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
      
      105    Par conséquent, il y a lieu de rejeter le présent moyen comme non fondé et, partant, le recours dans son ensemble.
      
       Sur les dépens
      106    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il
         est conclu en ce sens. 
      
      107    La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.
      
      Par ces motifs,
      LE TRIBUNAL (sixième chambre)
      déclare et arrête :
      1)      Le recours est rejeté.
      2)      Industria de Diseño Textil (Inditex), SA est condamnée aux dépens.
      
               Meij 
            
            
                Vadapalas 
            
            
               Truchot
            
         Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 septembre 2010.
      Signatures
      * Langue de procédure : l’espagnol.