CELEX: 62005CC0214
Language: da
Date: 2006-03-16 00:00:00
Title: Forslag til afgørelse fra generaladvokat Kokott fremsat den 16. marts 2006. # Sergio Rossi SpA mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM). # Appel - EF-varemærker - artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 40/94 - risiko for forveksling - ordmærket »SISSI ROSSI« - indsigelse rejst af indehaveren af det ældre ordmærke »MISS ROSSI« - argumenter fremsat for første gang i retsmødet - bevisførelse. # Sag C-214/05 P.

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT
      JULIANE KOKOTT
      fremsat den 16. marts 2006 (1)
      
      Sag C-214/05 P
      Sergio Rossi SpA
      mod
      Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked
      procesdeltager:
      Sissi Rossi Srl
      »Appel – EF-varemærke – ordmærket »SISSI ROSSI« – indsigelse fra indehaveren af varemærket »MISS ROSSI« – forkastelse af indsigelsen – afvisning af nye beviser – for sent indgivet«I –    Indledning
      1.        Parternes tvist vedrører spørgsmålet, om varemærket MISS ROSSI, der er registreret i Italien og Frankrig, er til hinder for
         registreringen af varemærket SISSI ROSSI som EF-varemærke. Problemerne i appellen er imidlertid snarere af processuel art. De
         vedrører afvisningen af at fremsætte nye bemærkninger, da de var for sent indgivet, og spørgsmålet, om beviser, der ikke var
         fremlagt for appelkammeret ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (herefter »Harmoniseringskontoret«), kan fremlægges
         for Retten i Første Instans. Den part, der førte klagesagen ved Harmoniseringskontoret, har endvidere anfægtet det forhold,
         at Retten hverken anså damesko og håndtasker eller de to varemærker for at ligne hinanden tilstrækkeligt til, at det kunne
         hindre registreringen af varemærket SISSI ROSSI.
      
      II – De relevante retsforskrifter
      2.        Artikel 8, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 (2) bestemmer:
      
      »Hvis indehaveren af et ældre varemærke rejser indsigelse, er det varemærke, der søges registreret, udelukket fra registrering:
      a)      […]
      b)      såfremt der i offentlighedens bevidsthed inden for det område, hvor det ældre mærke er beskyttet, er risiko for forveksling,
         fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller
         lignende art; risikoen for forveksling indbefatter risikoen for, at der antages at være en forbindelse med det ældre varemærke.«
      
      3.        Artikel 63, stk. 3, i forordning nr. 40/94 regulerer Rettens kompetence i varemærkesager:
      
      »Domstolen har kompetence til at ophæve eller omgøre den indklagede afgørelse.«
      4.        I overensstemmelse med trettende betragtning til forordningen skal henvisningen til Domstolen forstås som en henvisning til
         Retten, der har kompetence som førsteinstans.
      
      5.        I henhold til artikel 73 i forordning nr. 40/94 skal Harmoniseringskontorets afgørelser begrundes. De må kun støttes på grunde,
         som parterne har haft lejlighed til at udtale sig om. 
      
      6.        Artikel 74 i forordning nr. 40/94 regulerer fastlæggelsen af faktiske omstændigheder for Harmoniseringskontoret på følgende
         måde:
      
      »1.      Under sagsbehandlingen ved Harmoniseringskontoret prøver dette ex officio de faktiske omstændigheder; i sager vedrørende relative
         registreringshindringer begrænser Harmoniseringskontoret sig imidlertid til at prøve de af parterne fremførte kendsgerninger,
         beviser og argumenter og de af parterne fremsatte anmodninger.
      
      2.      Harmoniseringskontoret kan se bort fra kendsgerninger og beviser, som ikke er påberåbt eller fremført rettidigt af de pågældende
         parter.«
      
      III – De faktiske omstændigheder
      7.        Retten præsenterede tvistens baggrund på følgende måde:
      
      »1      Den 1. juni 1998 indgav intervenienten [Sissi Rossi Srl] en EF-varemærkeansøgning til Kontoret for Harmonisering i det Indre
         Marked (Varemærker og Design) (KHIM) […] i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 40/94 […] 
      
      2      Varemærket, som ansøgtes registreret, var ordmærket SISSI ROSSI.
      3      De varer, som registreringsansøgningen vedrører, henhører bl.a. under klasse 18 i Nice-arrangementet af 15. juni 1957 vedrørende
         international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret,
         og svarer til følgende beskrivelse: »læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt
         i andre klasser; skind og huder; kufferter og rejsetasker; paraplyer, parasoller og spadserestokke; piske og sadelmagervarer«.
      
      4      Varemærkeansøgningen blev offentliggjort i EF-Varemærketidende nr. 12/1999 den 22. februar 1999.
      5      Den 21. maj 1999 rejste selskabet Calzaturificio Rossi SpA i henhold til artikel 42, stk. 1, i forordning nr. 40/94 indsigelse
         mod registreringen af det ansøgte varemærke for varerne »læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer
         og ikke indeholdt i andre klasser; skind og huder; kufferter og rejsetasker«. 
      
      6      De varemærker, der er påberåbt til støtte for indsigelsen, er ordmærket MISS ROSSI, registreret i Italien den 11. november
         1991 (nr. 553 016), og det internationale varemærke MISS ROSSI, registreret samme dag med virkning i Frankrig (nr. 577 643).
         De varer, der er omfattet af disse ældre varemærker, er »fodtøj« i klasse 25 i Nice-arrangementet.
      
      7      På intervenientens anmodning fremlagde selskabet Calzaturificio Rossi SpA bevis for, at der var gjort reel brug af de ældre
         varemærker i løbet af de fem år, der var gået forud for offentliggørelsen af det omtvistede varemærke.
      
      8      Som følge af selskabet Calzaturificio Rossi SpA’s fusion ved overtagelse, der er bekræftet ved notarialdokument af 22. november
         2000, er sagsøgeren – nu kendt under navnet Sergio Rossi SpA – blevet indehaver af de ældre varemærker.
      
      9      Ved afgørelse af 30. april 2002 afslog Indsigelsesafdelingen registreringsansøgningen for alle de varer, der var omfattet
         af indsigelsen. Indsigelsesafdelingen fandt i det væsentligste, at sagsøgeren kun havde godtgjort, at der var gjort reel brug
         af de ældre varemærker for varerne »damesko«, og at disse varer på den ene side og de af varemærkeansøgningen omfattede varer
         »læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser; skind og huder; kufferter
         og rejsetasker« på den anden side var af lignende art. Desuden konkluderede Indsigelsesafdelingen, at der i den franske forbrugers
         bevidsthed var lighed mellem tegnene.
      
      10      Den 28. juni 2002 indgav intervenienten en klage til Harmoniseringskontoret over Indsigelsesafdelingens afgørelse.
      11      Ved afgørelse af 28. februar 2003 (herefter »den anfægtede afgørelse«) annullerede Første Appelkammer ved Harmoniseringskontoret
         Indsigelsesafdelingens afgørelse og forkastede indsigelsen. Appelkammeret fandt i det væsentligste, at ligheden mellem de
         omhandlede tegn var ringe. Efter en sammenlignende undersøgelse af de omhandlede varers distributionskanaler, anvendelse og
         karakter konkluderede appelkammeret desuden, at forskellene mellem varerne var langt mere udprægede end deres få fælles punkter.
         Appelkammeret efterprøvede og imødegik bl.a. påstanden om, at varerne »damesko« og »dametasker« var af lignende art som følge
         af et komplementærforhold. Følgelig var der ifølge appelkammeret ikke risiko for forveksling i den forstand, hvori udtrykket
         er anvendt i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94.«
      
      IV – Rettens dom og parternes påstande
      8.        Sergio Rossi SpA nedlagde ved Retten i Første Instans påstand om annullation af denne afgørelse. Retten frifandt efter den
         skriftlige procedure, og efter at der var afholdt et retsmøde, Harmoniseringskontoret ved dom af 1. marts 2005 i sag T-169/03.
      
      9.        Sergio Rossi SpA har herefter iværksat en appel, hvor der er nedlagt følgende påstande:
      
      1.      Den appellerede dom ophæves i sin helhed, da den tilsidesætter artikel 8 og 73 i Rådets forordning nr. 40/94 og artikel 44,
         stk. 1, litra e), og artikel 81 i Rettens procesreglement.
      
      2.      Subsidiært ophæves den appellerede dom delvist for så vidt angår registreringen af varemærket SISSI ROSSI for varerne »læder
         og læderimitationer«.
      
      3.      Subsidiært fastslås det, at der er ret til at fremlægge beviser, den appellerede dom ophæves i sin helhed, og sagen hjemvises
         til Retten med henblik på dennes efterprøvelse af de beviser, som ikke blev antaget til realitetsbehandling, eller alternativt
         fastslås det i henhold til retten til at blive hørt i artikel 73 i forordning nr. 40/94, at sagen hjemvises til appelkammeret
         ved Harmoniseringskontoret, således at det kan fastsætte en frist for at blive hørt. 
      
      4.      I henhold til artikel 69, stk. 2, i Domstolens procesreglement af 2. maj 1991 tilpligtes indstævnte at betale sagens omkostninger,
         hvis denne taber sagen.
      
      10.      Harmoniseringskontoret har nedlagt følgende påstande:
      
      –        Appellen forkastes i det omfang, appellanten har nedlagt påstand om hel eller delvis ophævelse af den appellerede dom.
      –        Appellanten tilpligtes at betale sagens omkostninger.
      11.      Endelig har Sissi Rossi Srl nedlagt følgende påstande:
      
      1.      Appellen og alle appellantens påstande forkastes helt, idet Rettens dom af 1. marts 2005 i sag T-169/03 stadfæstes, og dermed
      2.      tages alle påstande til følge, der er nedlagt af varemærkeindehaveren/sagsøgte i første instans.
      3.      Appellanten tilpligtes at betale sagens omkostninger for de to instanser i henhold til artikel 69 i Domstolens procesreglement.
      V –    Vurdering
      12.      Sergio Rossi SpA har støttet appellen på fire anbringender: manglende begrundelse for så vidt angår den principale påstand
         (jf. nedenfor under A), afvisning af at vurdere nye beviser (jf. nedenfor under B) og tilsidesættelse af artikel 8 i forordning
         nr. 40/94 for så vidt angår vareartsligheden og mærkeligheden (jf. vedrørende disse to punkter, nedenfor under C).
      
      A –    Dommens begrundelse for så vidt angår de andre varer
      13.      Sergio Rossi SpA nedlagde i førsteinstansen udtrykkeligt principalt påstand om annullation af appelkammerets afgørelse i det
         omfang, den vedrørte varerne »læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre
         klasser; skind og huder; kufferter og rejsetasker«. I præmis 45-48 begrænsede Retten imidlertid tvisten til »dametasker« og
         »damesko« med den begrundelse, at der ikke var fremsat argumenter vedrørende de andre varer. De anbringender, der blev fremsat
         vedrørende dette punkt under retsmødet, blev afvist af Retten som for sent indgivet. 
      
      14.      Sergio Rossi SpA har heroverfor imidlertid anført, at der var blevet redegjort for ligheden mellem alle disse varer i flere
         passager i stævningen for førsteinstansen. Retten burde derfor ikke have begrænset lighedsvurderingen til dametasker og damesko,
         og den har tilsidesat sin begrundelsespligt i henhold til artikel 81 i Rettens procesreglement. Endvidere blev bemærkningerne
         under retsmødet med urette afvist som fremsat for sent, da der ikke var tale om et nyt anbringende, men om supplerende argumenter
         til støtte for et allerede eksisterende anbringende.
      
      15.      Pligten til at begrunde domme i overensstemmelse med artikel 36 sammenholdt med artikel 53, stk. 1, i Domstolens statut synes
         ikke at være tilsidesat i denne sag. Retten angav tydeligt, hvorfor den kun foretog en undersøgelse af ligheden mellem damesko
         og håndtasker, nemlig fordi Sergio Rossi SpA kun havde fremsat argumenter, der kunne antages til realitetsbehandling, vedrørende
         disse varer. Hvad angår de andre varer blev der ikke fremsat noget argument i stævningen, og bemærkningerne under retsmødet
         var blevet fremsat for sent.
      
      16.      Spørgsmålet, om begrænsningen af tvistens genstand og afslaget på at give adgang til at fremføre nye bemærkninger var berettiget,
         er ikke omfattet af begrundelsen. I modsætning til anbringendets formulering har Sergio Rossi SpA imidlertid ikke kun bestridt
         begrundelsen, men ligeledes Rettens anvendelse af de processuelle regler på disse to punkter.
      
      17.      Rettens begrænsning af tvistens genstand var berettiget i henhold til artikel 44, stk. 1, litra c), i Rettens procesreglement,
         hvorefter enhver stævning skal angive søgsmålets genstand og en kort fremstilling af søgsmålsgrundene. Disse angivelser skal
         være tilstrækkeligt klare og præcise til, at sagsøgte kan tilrettelægge sit forsvar, og Domstolen kan udøve sin kontrol. Det
         følger heraf, at de væsentlige faktiske og retlige omstændigheder, som et søgsmål støtter sig på, skal fremgå af selve stævningen
         på en sammenhængende og forståelig måde (3). 
      
      18.      I denne sag fremlagde Sergio Rossi SpA i stævningen kun faktiske og retlige omstændigheder vedrørende ligheden mellem damesko
         og håndtasker. Disse argumenter kan ikke overføres direkte på andre varer. Sagen skulle derfor afvises i det omfang, den vedrørte
         ligheden mellem damesko og andre varer end håndtasker. 
      
      19.      Bemærkningerne herom under retsmødet var derfor ikke – i modsætning til Sergio Rossi SpA’s opfattelse – en udvikling af anbringender
         og argumenter, der kunne antages til realitetsbehandling i henhold til Rettens procesreglements artikel 47, stk. 1. Der var
         derimod tale om et nyt anbringende, som udvidede tvistens genstand.
      
      20.      I henhold til artikel 48, stk. 2, i Rettens procesreglement må nye anbringender ikke fremsættes under sagens behandling, medmindre
         de støttes på retlige eller faktiske omstændigheder, som er kommet frem under retsforhandlingerne. Der ses ikke at være tale
         om sådanne retlige og faktiske omstændigheder i denne sag. Retten afviste derfor med rette redegørelsen som for sent indgivet.
      
      21.      Dette anbringende skal derfor forkastes.
      
      B –    Afvisningen af at vurdere nye beviser
      1.      Begrænsningen til beviser, der havde været fremlagt for Harmoniseringskontoret
      22.      I præmis 24 og 25 afviste Retten at vurdere nye beviser, som Sergio Rossi SpA fremlagde for første gang for Retten. Formålet
         med en sag, der er indbragt for Retten i overensstemmelse med artikel 63 i forordning nr. 40/94, er at få efterprøvet lovligheden
         af afgørelser fra appelkamrene ved Harmoniseringskontoret. Faktiske omstændigheder, der påberåbes for Retten, og som ikke
         tidligere er blevet gjort gældende ved Harmoniseringskontorets instanser, kan kun påvirke lovligheden af en sådan afgørelse,
         såfremt Harmoniseringskontoret ex officio burde have taget disse omstændigheder i betragtning. Ifølge artikel 74, stk. 1,
         andet punktum, i forordning nr. 40/94 begrænser Harmoniseringskontoret sig i sager vedrørende relative registreringshindringer
         til at prøve de af parterne fremførte kendsgerninger, beviser og argumenter og de af parterne fremsatte anmodninger. Harmoniseringskontoret
         er dermed ikke forpligtet til ex officio at tage hensyn til kendsgerninger, som ikke er fremført af parterne. Følgelig kan
         sådanne kendsgerninger ikke påvirke lovligheden af appelkammerets afgørelse (4). 
      
      23.      Sergio Rossi SpA har anfægtet udelukkelsen af dette bevis, eftersom artikel 44, stk.1, litra e), i Rettens procesreglement
         giver mulighed for at tilbyde bevisførelse.
      
      24.      De af Retten nævnte domme er efter appellantens opfattelse ikke sammenlignelige med nærværende sag. I disse sager var sagsøgernes
         påstande blevet forkastet af både den pågældende afdeling ved Harmoniseringskontoret og af appelkammeret. De pågældende sagsøgere
         havde derfor haft tilstrækkelig anledning til at fremlægge og godtgøre deres synspunkter for Harmoniseringskontoret.
      
      25.      I denne sag havde Indsigelsesafdelingen derimod taget Sergio Rossi SpA’s indsigelse til følge. Indsigelsen blev kun forkastet
         af appelkammeret. Harmoniseringskontorets argumenter fremkom for første gang under den administrative procedure forud for
         denne afgørelse. Sergio Rossi SpA fik dermed ikke lejlighed til at anfægte disse argumenter under den administrative procedure.
         Retten kunne derfor ikke nægte Sergio Rossi SpA adgang til under retssagen at fremlægge nye beviser, der tilsigtede at gendrive
         appelkammerets afgørelse. 
      
      26.      Harmoniseringskontoret og Sissi Rossi Srl er derimod enige med Rettens dom. Sissi Rossi Srl har understreget, at Retten i
         henhold til procesreglementets artikel 135, stk. 4, ikke kunne ændre tvistens genstand, således som den forelå for appelkammeret.
      
      27.      Det er min opfattelse, at Rettens praksis vedrørende dette punkt er korrekt.
      
      28.      Retten begrundede udelukkelsen af beviser, der ikke var fremkommet for appelkammeret, med, at lovligheden af en fællesskabsretsakt
         i princippet skal bedømmes på grundlag af de faktiske og retlige omstændigheder, der forelå på det tidspunkt, da retsakten
         blev udstedt (5). Denne præmis er i overensstemmelse med Domstolens praksis i direkte søgsmål (6). Præmissen udelukker imidlertid ikke nødvendigvis fremlæggelse af nye beviser med henblik på at afklare faktiske omstændigheder,
         der forelå på afgørelsestidspunktet.
      
      29.      Problemstillingen er bedre behandlet i retspraksis vedrørende retten til statsstøtte. Retten har vurderet lovligheden af en
         beslutning fra Kommissionen om statsstøtte i forbindelse med en sag anlagt af den pågældende medlemsstat vedrørende de oplysninger,
         som Kommissionen rådede over på det tidspunkt, da den vedtog beslutningen (7). Dette er navnlig begrundet i, at medlemsstaten under den administrative procedure kunne fremlægge alle de relevante oplysninger
         om støtten. Domstolen har endog udstrakt denne praksis til sagsøgende støttemodtagere, eftersom de ligeledes – selv om de
         i processuel henseende er undergivet visse begrænsninger – har været i stand til rettidigt at bringe sådanne oplysninger til
         Kommissionens kundskab (8).
      
      30.      Grænserne for denne udelukkelse af nye beviser er blevet opridset i forbindelse med en sag om udvælgelsesprøver for tjenestemænd.
         I denne sag fastslog Domstolen, at lovligheden af en afgørelse om ansættelse også skal vurderes i forhold til de oplysninger,
         som ansættelsesmyndigheden rådede over på tidspunktet, hvor den vedtog afgørelsen. Der kunne imidlertid fremlægges nye beviser
         under retssagen, hvis de vedrørte oplysninger af betydning for afgørelsen. Der var i den sag tale om beviser, der blev fremlagt
         af ansættelsesmyndigheden, idet den sagsøgende kandidat anfægtede de kvalifikationer, som valget af den anden kandidat byggede
         på (9). Situationen skulle være bedømt anderledes, hvis den sagsøgende kandidat havde ønsket at fremlægge nye beviser om sine egne
         kvalifikationer, hvilke beviser han havde undladt at fremlægge under den administrative procedure.
      
      31.      Denne retspraksis kan overføres på afgørelser vedrørende indsigelse mod et EF-varemærke. Parterne har i denne forbindelse
         i princippet haft tilstrækkelig lejlighed til at fremlægge alle relevante beviser for Harmoniseringskontoret. Således som
         Retten med rette understregede i dommens præmis 25, begrænser Harmoniseringskontoret sig også i overensstemmelse med artikel
         74, stk. 1, andet punktum, i forordning nr. 40/94 i sager vedrørende relative registreringshindringer, det vil navnlig sige
         indsigelsessager, til at prøve de af parterne fremførte anbringender og anmodninger (10). Harmoniseringskontoret kunne dermed på trods af forpligtelsen i artikel 74, stk. 1, første punktum, i forordning nr. 40/94
         til at foretage prøvelsen ex officio ikke på eget initiativ iværksætte bevisoptagelse vedrørende beviser, der først blev fremlagt
         senere.
      
      32.      Endvidere er Harmoniseringskontoret i henhold til artikel 74, stk. 2, i forordning nr. 40/94 ikke selv forpligtet til at tage
         hensyn til kendsgerninger og beviser, som ikke er påberåbt eller fremført rettidigt af de pågældende parter (11). Beviser, der aldrig er blevet fremlagt for Harmoniseringskontoret, er under alle omstændigheder ikke fremlagt rettidigt.
         De kan derfor ikke udgøre et kriterium for lovligheden af Harmoniseringskontorets afgørelse.
      
      33.      Der følger heller ikke en forpligtelse til at vurdere nye beviser af Rettens kompetence til at omgøre Harmoniseringskontorets
         afgørelser i henhold til artikel 63 i forordning nr. 40/94. Der bliver nemlig kun tale om en omgørelse, når Harmoniseringskontorets
         afgørelse er i det mindste delvist ulovlig. Lovlighedsspørgsmålet skal imidlertid afgøres på grundlag af de oplysninger, som
         Harmoniseringskontoret rådede over. 
      
      34.      Sergio Rossi SpA’s påberåbelse af det forhold, at selskabets indsigelse kun blev forkastet af appelkammeret, idet Indsigelsesafdelingen
         tog indsigelsen til følge, fører ikke til en anden konklusion. I henhold til Harmoniseringskontorets processuelle regler havde
         Sergio Rossi SpA nemlig også under dette sagsforløb tilstrækkelig lejlighed til at fremlægge alle relevante beviser. Harmoniseringskontorets
         eventuelle tilsidesættelse af selskabets processuelle rettigheder skal ikke behandles inden for rammerne af, hvad der gælder
         om tilbud om bevisførelse, men som et selvstændigt anbringende. 
      
      35.      Retten afviste derfor med rette at vurdere lovligheden af appelkammerets afgørelse i lyset af beviser, der ikke havde været
         fremlagt for appelkammeret. Dette anbringende skal derfor ligeledes forkastes.
      
      2.      Det subsidiære anbringende – retten til at blive hørt
      36.      Sergio Rossi SpA har subsidiært fremsat et klagepunkt vedrørende appelkammerets tilsidesættelse af artikel 73, andet punktum,
         i forordning nr. 40/94, da selskabet ikke havde kunnet tage stilling til Harmoniseringskontorets nye argumenter, inden appelkammeret
         forkastede dets indsigelse. Sergio Rossi SpA har for første gang påberåbt sig dette forhold under retsmødet for Retten.
      
      37.      Retten afviste dette klagepunkt i dommens præmis 20 til 22 som et nyt anbringende, der var fremsat for sent, i overensstemmelse
         med procesreglementets artikel 48, stk. 2, idet dette anbringende ikke var fremsat i stævningen. Sergio Rossi SpA var allerede
         bekendt med appelkammerets manglende angivelse af eventuelle nye synspunkter på tidspunktet for sagsanlægget.
      
      38.      Sergio Rossi SpA har i appellen anført, at dette klagepunkt netop bestod af en afklaring af det anbringende, for hvilket der
         var blevet fremlagt nye beviser. Retten burde enten have tilladt de nye beviser eller annulleret appelkammerets afgørelse
         på grund af en tilsidesættelse af retten til at blive hørt.
      
      39.      Harmoniseringskontoret er derimod enig med Retten og er endvidere af den opfattelse, at appelkammeret overholdt Sergio Rossi
         SpA’s kontradiktionsret. Appelkammeret havde tilsendt Sergio Rossi SpA Sissi Rossi Srl’s indlæg, hvori der var redegjort for
         begrundelsen for klagen, med henblik på, at selskabet kunne fremkomme med sine bemærkninger i denne henseende. Sergio Rossi
         SpA opholdt sig i sine bemærkninger længe ved ligheden mellem de omtvistede varer. Harmoniseringskontoret har endelig understreget,
         at appelkammeret ikke var forpligtet til på forhånd at oplyse Sergio Rossi SpA om det standpunkt, det ville indtage, med henblik
         på at give selskabet mulighed for at fremlægge nye beviser. 
      
      40.      Ifølge Sissi Rossi Srl tilkommer det ikke Domstolen, men Retten at afgøre, om appelkammeret tilsidesatte retten til at blive
         hørt.
      
      41.      Selv om Sergio Rossi SpA med dette anbringende har valgt den rette vej til fremlæggelse af nye beviser, kan anbringendet ikke
         tages til følge.
      
      42.      Harmoniseringskontorets manglende hensyntagen til visse beviser kan kun anfægtes for Retten i form af et klagepunkt vedrørende
         proceduren, eftersom – således som det ovenfor er fremgået – det tilkommer Harmoniseringskontoret at forestå bevisoptagelsen
         under en indsigelsessag. Når den manglende hensyntagen følger af det forhold, at den krænkede part ikke havde anledning til
         at fremlægge beviser, kommer en tilsidesættelse af retten til at blive hørt i betragtning (12).
      
      43.      I henhold til artikel 73, andet punktum, i forordning nr. 40/94, der knæsætter retten til at blive hørt under sager for Harmoniseringskontoret,
         må Harmoniseringskontorets afgørelser kun støttes på grunde, som parterne har haft lejlighed til at udtale sig om. Nye synspunkter
         kan navnlig vedrøre overvejelser om registreringshindringer, der ikke er blevet drøftet (13), men ligeledes appelkammerets første vurdering af visse synspunkter (14). Klagepunktet om tilsidesættelse af retten til at blive hørt er dermed en logisk vej til at fremlægge nye beviser under sagen.
      
      44.      Retten afviste imidlertid med rette dette anbringende under nærværende sag som for sent indgivet. Det blev nemlig først fremsat
         under retsmødet og blev ikke støttet – således som artikel 48, stk. 2, i Rettens procesreglement kræver det – på retlige eller
         faktiske omstændigheder, som var kommet frem under retsforhandlingerne. Sergio Rossi SpA havde allerede kendskab til appelkammerets
         stillingtagen ved sagsanlægget. Selskabet havde ligeledes på tidspunktet for indgivelse af stævningen den 19. maj 2003 kunnet
         få kendskab til ECOPY-dommen af 12. december 2002 (15).
      
      45.      Appellen til Domstolen kan i overensstemmelse med artikel 113, stk. 2, i Domstolens procesreglement ikke ændre sagsgenstanden,
         som den har foreligget for Retten, hvorfor nogle for sent fremsatte bemærkninger for Retten heller ikke kan tages i betragtning
         under appelsagen. Domstolen kan dermed ikke foretage en realitetsbedømmelse af, om Harmoniseringskontoret gav Sergio Rossi
         SpA en tilstrækkelig ret til at blive hørt. Dette anbringende skal derfor afvises.
      
      46.      Anbringendet skal dermed ligeledes forkastes som delvist ubegrundet og herudover afvises.
      
      C –    Artikel 8 i forordning nr. 40/94
      47.      I henhold til artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 skal en indsigelse mod registreringen af et varemærke tages
         til følge, når der i offentlighedens bevidsthed inden for det område, hvor det ældre mærke er beskyttet, er risiko for forveksling,
         fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller
         lignende art. 
      
      48.      Sergio Rossi SpA har med to anbringender anfægtet anvendelsen af denne bestemmelse. Retten tilsidesatte bestemmelsen ved at
         stadfæste appelkammerets konstateringer vedrørende den utilstrækkelige lighed mellem henholdsvis damesko og håndtasker og
         mellem tegnene MISS ROSSI og SISSI ROSSI.
      
      49.      Det skal i denne forbindelse først anføres, at ifølge fast retspraksis er det alene Retten, der er kompetent til at fastlægge
         de faktiske omstændigheder. Rettens vurdering af de faktiske omstændigheder er følgelig ikke – medmindre de er gengivet forkert
         – et retsspørgsmål og dermed ikke undergivet Domstolens prøvelsesret (16). Anbringender, der rejser tvivl om Rettens vurdering af de faktiske omstændigheder, skal derfor afvises.
      
      1.      Vareartsligheden
      50.      Retten mente ganske vist, at der var lighedspunkter mellem dametasker og damesko, men den benægtede som slutresultat, at der
         var vareartslighed.
      
      51.      Sergio Rossi SpA har derimod anført, at Retten ikke tog tilstrækkeligt hensyn til den betydning, som kvinder, der er den relevante
         kundekreds, tillægger overensstemmelsen mellem sko og håndtasker. Man kan heller ikke i dag begrænse sig til disse varers
         primære funktion; der skal tages hensyn til moden, der kræver harmoni mellem sko og håndtasker. Harmoniseringskontoret delte
         denne opfattelse og fandt, at de to grupper varer lignede hinanden.
      
      52.      Sergio Rossi SpA har med denne redegørelse imidlertid kun anfægtet Rettens vurdering af de faktiske omstændigheder. Således
         som Sissi Rossi Srl med rette har anført, skal et sådant anbringende afvises under en appelsag.
      
      53.      Som følge heraf må dette anbringende afvises fra realitetsbehandling.
      
      2.      Mærkeligheden
      54.      Retten udtalte, at varemærkernes dominerende bestanddel altid er det første ord, det vil sige bestanddelene MISS og SISSI.
         Retten anså dermed sammenfaldet af ordet ROSSI for at være af mindre betydning. Retten konkluderede derfor, at der kun var
         en gennemsnitlig grad af lighed mellem tegnene.
      
      55.      Sergio Rossi SpA anser denne vurdering for at være i modstrid med FUSCO-dommen, hvori Retten fastslå, at der var lighed mellem
         varemærkerne ANTONIO FUSCO og ENZO FUSCO (17). Det følger af Domstolens NICHOLS-dom, at efternavnet ROSSI’s eventuelt større udbredelse ikke kan føre til, at Retten fratager
         navnet det særpræg, som Retten tildelte efternavnet FUSCO (18). Endelig har Sergio Rossi SpA understreget, at i Frankrig, som er det relevante marked i sagen, er det ofte blevet afvist
         at registrere varemærker med efternavnet ROSSI på grund af det ældre varemærke MISS ROSSI.
      
      56.      Sergio Rossi SpA har med dette anbringende også kun anfægtet Rettens vurdering af de faktiske omstændigheder. Anbringendet
         skal derfor ligeledes afvises fra realitetsbehandling.
      
      D –    Konklusion
      57.      De påberåbte anbringender skal delvist afvises og herudover forkastes som ubegrundede.
      
      VI – Sagens omkostninger
      58.      I overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 122 og artikel 118 sammenholdt med artikel 69, stk. 2, i Domstolens procesreglement
         pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom. Da Sergio Rossi SpA har tabt
         sagen, bør det pålægges denne at betale sagens omkostninger
      
      VII – Forslag til afgørelse
      59.      Jeg foreslår derfor Domstolen at træffe følgende afgørelse:
      
      »1.      Appellen forkastes.
      2.      Sergio Rossi SpA betaler sagens omkostninger.«
      1 –	Originalsprog: tysk.
      
      2 –	EFT 1994 L 11, s. 1.
      
      3 –	Dom af 9.1.2003, sag C-178/00, Italien mod Kommissionen, Sml. I, s. 303, præmis 6, om artikel 38, stk. 1, litra c), i Domstolens
         procesreglement, hvis ordlyd er identisk.
      
      4 –	Retten henviste til sine domme af 12.12.2002, sag T-247/01, eCopy mod KHIM (ECOPY), Sml. II, s. 5301, præmis 46, af 6.3.2003,
         sag T-128/01, DaimlerChrysler mod KHIM (kølergitter), Sml. II, s. 701, præmis 18, og af 13.7.2004, sag T-115/03, Samar mod
         KHIM (GAS STATION), Sml. II, s. 2939, præmis 13.
      
      5 –	ECOPY-dommen, nævnt ovenfor i fodnote 4, præmis 46, med henvisning til dom af 6.10.1999, sag T-123/97, Salomon mod Kommissionen,
         Sml. II, s. 2925, præmis 48, og af 14.5.2002, sag T-126/99, Graphischer Maschinenbau mod Kommissionen, Sml. II, s. 2427, præmis
         33.
      
      6 –	Dom af 7.2.1979, forenede sager 15/76 og 16/76, Frankrig mod Kommissionen, Sml. s. 321, præmis 7, vedrørende regnskabsafslutning
         i Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, og af 17.7.1997, forenede sager C-248/95 og C-249/95, SAM Schiffahrt
         og Stapf, Sml. I, s. 4475, præmis 46, vedrørende efterprøvelse af en forordnings gyldighed i forbindelse med en præjudiciel
         forelæggelse. 
      
      7 –	Dom af 10.7.1986, sag 234/84, Belgien mod Kommissionen, Sml. s. 2263, præmis 16, af 26.9.1996, sag C-241/94, Frankrig mod
         Kommissionen, Sml. I, s. 4551, præmis 33, og af 14.9.2004, sag C-276/02, Spanien mod Kommissionen, Sml. I, s. 8091, præmis
         31.
      
      8 –	Dom af 24.9.2002, forenede sager C-74/00 P og C-75/00 P, Falck og Acciaierie di Bolzano mod Kommissionen, Sml. I, s. 7869,
         præmis 168 ff.
      
      9 –	Dom af 5.6.2003, sag C-121/01 P, O’Hannrachain mod Parlamentet, Sml. I, s. 5539, præmis 28 ff.
      
      10 –	Dette argument kan dog ikke være begrundelsen for ECOPY-dommen og Kølergitter-dommen, nævnt ovenfor i fodnote 4, eftersom
         de vedrørte absolutte registreringshindringer i henhold til artikel 7 i forordning nr. 40/94.
      
      11 –	Hvilket er anerkendt i dom af 23.10.2002, sag T-388/00, Institut für Lernsysteme mod KHIM – Educational Services (ELS),
         Sml. II, s. 4301, præmis 27 ff.
      
      12 –	Hvis der er fremlagt beviser, som imidlertid er blevet ignoreret, kan der i givet fald fremsættes et klagepunkt om utilstrækkelig
         prøvelse af de faktiske omstændigheder.
      
      13 –	Jf. dom af 16.2.2000, sag T-122/99, Procter & Gamble mod KHIM (formen på et stykke sæbe), Sml. II, s. 265, præmis 39-47,
         og af 27.2.2002, sag T-34/00, Eurocool Logistik mod KHIM, Sml. II, s. 683, præmis 17-26.
      
      14 –	Jf. dom af 9.10.2002, sag T-36/01, Glaverbel mod KHIM (en glasplades overflade), Sml. II, s. 3887, præmis 48 ff.
      
      15 –	Ifølge Domstolens kompetente tjenestegrene var denne dom allerede til rådighed på italiensk på afsigelsesdagen og blev
         ligeledes offentliggjort på internettet.
      
      16 –	Dom af 11.2.1999, sag C-390/95 P, Antillean Rice Mills m.fl. mod Kommissionen, Sml. I, s. 769, præmis 29, og af 15.6.2000,
         sag C-237/98 P, Dorsch Consult mod Rådet og Kommissionen, Sml. I, s. 4549, præmis 35 ff.
      
      17 –	Dom af 1.3.2005, sag T-185/03, Fusco mod KHIM, endnu ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 67: »Retten finder i den
         foreliggende sag, at den italienske forbruger – på baggrund af den omstændighed at denne i almindelighed tillægger efternavne
         en højere grad af særpræg end fornavne – snarere vil huske bestanddelen »Fusco« end fornavnet »Antonio« eller »Enzo«.« 
      
      18 –	Dom af 16.9.2004, sag C-404/02, Nichols, Sml. I, s. 8499.