CELEX: 62004CC0431
Language: lt
Date: 2005-11-24 00:00:00
Title: Generalinio advokato Léger išvada, pateikta 2005 m. lapkričio 24 d. # Massachusetts Institute of Technology. # Prašymas priimti prejudicinį sprendimą: Bundesgerichtshof - Vokietija. # Patentų teisė - Medicinos produktai - Reglamentas (EEB) Nr. 1768/92 - Medicinos produktų papildomos apsaugos liudijimas - "Veikliųjų sudedamųjų dalių derinio" sąvoka. # Byla C-431/04.

GENERALINIO ADVOKATO 
      PHILIPPE LÉGER IŠVADA,
      pateikta 2005 m. lapkričio 24 d.(1)
      
      Byla C‑431/04
      Massachusetts Institute of Technology
      (Bundesgerichtshof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą)
      
      „Patentu suteikiamos teisės – Patentuoti vaistai – Papildomas medicinos produktų apsaugos liudijimas – „Medicinos produkto veikliųjų sudedamųjų dalių derinio“ sąvoka“1.        Ar medicinos produkto derinys iš dviejų medžiagų, iš kurių viena, jau žinoma, pasižymi savo farmakologinėmis savybėmis, o
         antroji leidžia gerokai sustiprinti pirmosios gydomąjį poveikį, yra „medicinos produkto veikliųjų sudedamųjų dalių derinys“
         1992 m. birželio 18 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1768/92 dėl medicinos produktų papildomo apsaugos liudijimo sukūrimo (2) 1 straipsnio b punkto prasme?
      
      2.        Toks iš esmės yra Bundesgerichtshof (Vokietija) klausimas, pateiktas nagrinėjant Massachusetts Institute of Technology pareikštą ieškinį dėl Vokietijos patentų ir prekių ženklų biuro atsisakymo išduoti papildomą apsaugos liudijimą medicinos
         produktui Gliadel 7,7 mg/vnt. Implant (toliau – Gliadel), kurį sudaro veiklioji sudedamoji dalis karmustinas ir pagalbinė medžiaga – biodegraduojantis polimeras polifeprosanas (toliau
         – ginčijamas derinys)(3).
      
      3.        Teisingumo Teismas keliose bylose jau yra pateikęs nuomonę dėl Reglamento Nr. 1768/92 (4) galiojimo ir aiškinimo, o šioje byloje jo prašoma išnagrinėti Reglamento Nr. 1768/92 1 straipsnio b punkto sąvoką „medicinos
         produkto veikliųjų sudedamųjų dalių derinys“.
      
      I –    Teisinis pagrindas
      4.        Reglamentas Nr. 1768/92 įtvirtina papildomą apsaugos liudijimą, kuriuo papildomas anksčiau suteiktas nacionalinis arba Europos
         patentas, siekiant pratęsti šiuo patentu jo turėtojui suteikiamų teisių galiojimo trukmę(5).
      
      5.        Šiuo reglamentu siekiama prisidėti prie to, kad ir toliau būtų gerinama visuomenės sveikata ir skatinami farmaciniai tyrimai
         bei naujovės, suteikiant papildomą teisinę apsaugą medicinos produktams, sukurtiems po ilgų ir brangių tyrimų (pirma ir antra
         konstatuojamosios dalys).
      
      6.        Iš tikrųjų farmaciniams tyrimams reikia didelių investicijų, kurios gali atsipirkti, tik jeigu juos atlikusi įmonė įgyja monopolį
         naudotis šių tyrimų rezultatais pakankamai ilgą laikotarpį. Tačiau siekiant užtikrinti visuomenės sveikatos apsaugą, patentuotas
         medicinos produktas(6) gali būti pateiktas į rinką gavus leidimą(7), išduodamą po ilgos ir sudėtingos procedūros, todėl laikotarpis nuo paraiškos patentui gauti pateikimo dienos iki leidimo
         pateikti produktą į rinką suteikimo dienos gerokai sumažina išskirtinio naudojimo laiką, o tai atgraso investuotojus ir apsunkina
         farmacinius tyrimus(8) (trečia ir ketvirta konstatuojamosios dalys). Tokia situacija kelia pavojų, kad valstybėse narėse esantys tyrimo centrai
         bus perkeliami į šalis, kuriose yra geresnė apsauga(9) (penkta konstatuojamoji dalis).
      
      7.        Siekiant išvengti pavojaus, jog bus priimtos skirtingos nacionalinių įstatymų nuostatos, kurios trukdytų laisvam medicinos
         produktų judėjimui Bendrijos rinkoje, reglamentas įtvirtina liudijimą, kuris išduodamas nacionalinio arba Europos patento
         turėtojui tomis pačiomis sąlygomis visose valstybėse narėse (šešta ir septinta konstatuojamosios dalys).
      
      8.        Be to, siekiant suteikti medicinos produktams pakankamai veiksmingą apsaugą, prilygstančią apsaugai kitose technologijų srityse(10), reglamentas nustato penkiolikos metų laikotarpį, per kurį patento ir liudijimo turėtojas gali naudotis išskirtinėmis teisėmis,
         skaičiuojant nuo tos dienos, kai yra išduodamas pirmasis leidimas pateikti produktus į Bendrijos rinką (aštunta konstatuojamoji
         dalis).
      
      9.        Reglamento Nr. 1768/92 1 straipsnis išdėstytas taip:
      
      „Šiame reglamente:
      a)      „medicinos produktas“ – tai medžiaga arba medžiagų derinys, skirti žmonėms arba gyvūnams gydyti arba ligų profilaktikai, ir
         bet kuri medžiaga arba medžiagų derinys, kurie gali būti skiriami žmonėms arba gyvūnams siekiant diagnozuoti ligą arba atnaujinti,
         koreguoti arba pakeisti jų fiziologines funkcijas;
      
      b)      „produktas“ – tai medicinos produkto veiklioji sudedamoji dalis arba veikliųjų sudedamųjų dalių derinys(11);
      
      c)      „pagrindinis patentas“ – tai patentas, kuris apsaugo b punkte apibrėžtą produktą, produkto gavimo būdą arba produkto panaudojimą
         ir pagal kurį jo turėtojui išduodamas liudijimas;
      
      <…>“.
      10.      Reglamentas Nr. 1768/92 neapibrėžia „veikliosios medžiagos“ sąvokos. Iš esmės ji skirta medžiagai, kaip antai cheminiam deriniui
         arba natūraliam skiediniui, turinčiam gydomųjų farmakologinių arba fiziologinių savybių(12).
      
      11.      Šią sąvoką reikia atskirti nuo „pagalbinės medžiagos“ sąvokos. Iš esmės pagal Europos Tarybai globojant parengtą Europos farmakopėjos
         standartų sąrašą(13) pagalbinė medžiaga yra papildoma medžiaga, gydymo požiūriu iš esmės neveikli, būtina veikliosios medžiagos gamybai, įvedimui
         arba išsaugojimui. Jos paskirtis – pernešti veikliąją medžiagą arba būti jos pagrindu, taip prisidedant prie tam tikrų produkto
         savybių, kaip antai jo patvarumas, farmacinė forma(14) arba jo priimtinumas pacientui.
      
      12.      Reglamento Nr. 1768/92 2 straipsnyje jo taikymo sritis apibrėžta taip:
      
      „Bet kuriam produktui, apsaugotam valstybės narės teritorijoje galiojančio patento ir kuriam prieš pateikiant jį į rinką kaip
         medicinos produktą yra gaunamas leidimas laikantis <...> nurodytos administracinės leidimų išdavimo procedūros, gali būti
         išduodamas liudijimas.“
      
      13.      Šio reglamento 3 straipsnyje įtvirtintos liudijimo gavimo sąlygos: „produktą“ saugo galiojantis pagrindinis patentas valstybėje
         narėje, kurios teritorijoje pateikta paraiška; yra išduotas galiojantis leidimas pateikti produktą į rinką; šiam produktui
         iki šiol nėra gautas liudijimas ir galiausiai minėtas leidimas yra pirmasis leidimas pateikti produktą į rinką kaip medicinos
         produktą.
      
      14.      To paties reglamento 4 straipsnis, kuriame apibrėžiama liudijimu suteikta apsauga, išdėstytas taip:
      
      „Apsauga, kurią suteikia liudijimas, neviršija apsaugos, kurią suteikia pagrindinis patentas, ir yra taikoma tik tam produktui,
         kuriam buvo suteiktas leidimas pateikti atitinkamą medicinos produktą į rinką ir bet kokiu būdu naudoti tokį produktą, kuriam
         leidimas buvo išduotas prieš pasibaigiant to liudijimo galiojimo laikui, kaip medicinos produktą“.
      
      15.      Pagal šio reglamento 5 straipsnį liudijimas suteikia tas pačias teises kaip ir pagrindinis patentas ir jam taikomi tokie patys
         įsipareigojimai.
      
      16.      Galiausiai pagal Reglamento Nr. 1768/92 13 straipsnį liudijimas įsigalioja pasibaigus teisėtam pagrindinio patento galiojimo
         laikui ir galioja laiko tarpą, lygų laiko tarpui, praėjusiam nuo paraiškos įsigyti pagrindinį patentą padavimo datos iki leidimo
         pateikti produktą į Bendrijos rinką išdavimo datos, sumažintam penkeriais metais. Tačiau liudijimo galiojimo trukmė negali
         viršyti penkerių metų, pradedamų skaičiuoti nuo jo įsigaliojimo dienos.
      
      II – Faktinės aplinkybės ir procedūra pagrindinėje byloje
      17.      Ieškovė pagrindinėje byloje Massachusetts Institute of Technology (toliau – MIT) yra Europos patento (toliau – pagrindinis patentas) savininkė, kurios paraiška gauti šį patentą buvo pateikta
         1987 m. liepos 29 dieną. Viena šio patento išradimo apibrėžčių, t. y. aštuntoji skirta „didelę molekulinę masę turinčio polianhidrido
         matricos <...> ir biologiškai veiklios medžiagos deriniui“.
      
      18.      1999 m. rugpjūčio 3 d. Sprendimu Vokietijoje buvo išduotas leidimas pateikti į rinką medicinos produktą Gliadel, susidedantį iš veikliosios medžiagos karmustino ir pagalbinės medžiagos – biodegraduojančio polimero polifeprosano.
      
      19.      Iš pagrindinio patento matyti, kad polifeprosanas buvo kuriamas siekiant biomedicinos srityje pateikti biodegraduojančią matricą,
         kuri galėtų išskirti veikliąsias medžiagas in vivo jas kontroliuojant(15). Karmustinas – labai citotoksiška veiklioji medžiaga, kuri jau daugelį metų kartu su neveikliomis pagalbinėmis medžiagomis
         ir vaistiniais priedais jau naudojama intraveninėje chemoterapijoje, būtent – smegenų augliams (piktybinė glioma) gydyti.
         Pasak ieškovės pagrindinėje byloje, iki šiol šios veikliosios medžiagos naudojimas neleido pastebimai prailginti vidutinės
         pacientų gyvenimo trukmės.
      
      20.      Papildydamas chirurgiją, Gliadel vartojamas atsinaujinantiems smegenų augliams gydyti. Tai yra makroskopinis diskas, kuris, smegenų auglį pašalinus chirurgine
         rezekcija, implantuojamas į kaukolę. Šis aparatas veikia taip: veiklioji medžiaga lėtai išleidžiama kontroliuojant polifeprosanui,
         kad stabdytų auglio augimą. Pasak ieškovės pagrindinėje byloje, kartu naudojant karmustiną ir polifeprosaną galima keliais
         mėnesiais prailginti vidutinę pacientų gyvenimo trukmę, jeigu auglio vietoje didesnėmis, bet nekintančiomis dozėmis leidžiama
         veiklioji medžiaga.
      
      21.      MIT Vokietijos patentų ir prekių ženklų biurui (Deutsches Patent und Markenamt) pateikė paraišką Gliadel papildomam apsaugos liudijimui gauti. Pagrindine paraiška siekiama gauti liudijimą karmustinui kartu su polifeprosanu. Papildoma
         paraiška siekiama gauti liudijimą tik karmustinui.
      
      22.      2001 m. spalio 16 d. Sprendimu Vokietijos patentų ir prekių ženklų biuras atmetė pagrindinę paraišką motyvuodamas tuo, kad
         polifeprosanas nėra veiklioji medžiaga Reglamento Nr. 1768/92 1 straipsnio b punkto ir 3 straipsnio prasme. Be to, jis nusprendė,
         kad atskirai karmustinui liudijimo neturi teisės išduoti, nes leidimas šiai veikliajai medžiagai jau buvo išduotas prieš kelerius
         metus(16).
      
      23.      Ieškovė pagrindinėje byloje dėl šio sprendimo atmesti paraišką pareiškė ieškinį Bundespatentgericht, kuris 2002 m. lapkričio 25 d. Sprendimu jį atmetė. Bundespatentgericht manymu, šiuo atveju nebuvo įvykdytos sąlygos, būtinos papildomam apsaugos liudijimui gauti, nes karmustino ir polifeprosano
         derinys nėra „produktas“ Reglamento Nr. 1768/92 1 straipsnio b punkto prasme. Iš esmės jis mano, jog sąvoka „medicinos produkto
         veikliųjų sudedamųjų medžiagų derinys“ šio straipsnio prasme reiškia, jog būtinai turi būti dvi veikliosios sudedamosios dalys
         ir kiekvienai jų būdingas gydomasis poveikis. O Gliadel sudėtyje yra tik viena veiklioji medžiaga, t. y. karmustinas.
      
      24.      MIT dėl Bundespatentgericht sprendimo pateikė kasacinį skundą Bundesgerichtshof (Vokietija). Grįsdama savo kasacinį skundą ieškovė pagrindinėje byloje teigia, kad polifeprosanas nėra nei pagalbinė medžiaga,
         nei paprasta papildoma sudedamoji dalis. Jos manymu, polifeprosanas yra būtinasis Gliadel komponentas, nes leidžia tinkamai įvesti karmustiną gydant piktybinius smegenų auglius ir taip padidina medicinos produkto
         veiksmingumą. Pasak MIT, jei nebūtų šios biodegraduojančios medžiagos, nebūtų galima taip tiksliai įvesti karmustino, be to,
         iš karto įvesta visa jo dozė būtų mirtina dėl didelio karmustino toksiškumo.
      
      III – Prejudiciniai klausimai 
      25.      Bundesgerichtshof abejoja dėl to, kaip reikia aiškinti Reglamento Nr. 1768/92 1 straipsnio b punkto sąvoką „medicinos produkto veikliųjų sudedamųjų
         medžiagų derinys.
      
      26.      Visų pirma jis primena, kad sąvokos „veiklioji medžiaga“ ir „veikliųjų medžiagų derinys“ yra Bendrijos teisės sąvokos, todėl
         jas reikia aiškinti autonomiškai(17). Šiuo atžvilgiu jis pažymi, kad šios sąvokos neapibrėžtos nei Reglamente Nr. 1768/92, nei Teisingumo Teismo praktikoje.
      
      27.      Toliau prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas nurodo, kad sąvoką „veikliųjų sudedamųjų dalių derinys“ galima
         aiškinti dvejopai.
      
      28.      Bundesgerichtshof teigimu, ši sąvoka gali būti aiškinama taip, kad kiekvienas šio medžiagų derinio komponentas iš esmės yra gydomąjį poveikį
         turinti veiklioji medžiaga.
      
      29.      Šiuo atžvilgiu jis teigia, jog Reglamente Nr. 1768/92 atskirtos sąvokos „medicinos produktas“ ir „produktas“. Iš tikrųjų prašymą
         priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas primena, kad to paties reglamento 1 straipsnio a punkte „medicinos produkto“
         sąvoka apibrėžta kaip „medžiaga arba medžiagų derinys(18), skirtas žmonėms arba gyvūnams gydyti arba ligų profilaktikai“. Jis pažymi, kad pagal minėto reglamento 1 straipsnio b punktą
         sąvoka „produktas“, atvirkščiai, apibrėžta kaip medicinos produkto „veiklioji sudedamoji dalis arba veikliųjų sudedamųjų dalių derinys(19)“. Bundesgerichtshof teigimu, šios dvi sąvokos gali skirtis tuo, jog sąvoka „produktas“ apima tik veikliąsias sudedamąsias dalis arba veikliųjų
         sudedamųjų dalių derinius, esančius medicinos produkto sudėtyje. Kadangi polifeprosanas yra tik pagalbinė medžiaga, neturinti
         jokio gydomojo poveikio, negalima išduoti MIT prašomo papildomo apsaugos liudijimo.
      
      30.      Vis dėlto prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas abejoja pirmuoju aiškinimu. Iš esmės jis pažymi, jog reglamento
         pasiūlymo aiškinamajame memorandume(20) Komisija nurodo, kad farmacijos srityje reikia skatinti bet kokius tyrimus, kurie gali būti užpatentuoti, – nesvarbu, ar
         tai yra naujas produktas, naujo ar jau žinomo produkto naujas pagaminimo būdas, naujas produkto panaudojimas arba naujas derinys,
         kurio sudėtyje yra naujas arba jau žinomas produktas. Todėl, pasak prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo,
         galima pripažinti, kad naujos pagalbinės medžiagos deriniui su žinoma veikliąja medžiaga gali būti išduotas papildomas apsaugos
         liudijimas, jei dėl šio derinio atsiranda naujas medicinos produktas, kuriame veikliosios medžiagos gydomąjį poveikį apibrėžia
         ir kontroliuoja papildoma medžiaga.
      
      31.      Bundesgerichtshof konstatuoja, jog toks aiškinimas tam tikrose Bendrijos valstybėse narėse jau buvo pripažintas, nes Prancūzija ir Jungtinė
         Karalystė ginčijamam deriniui suteikė papildomą apsaugos liudijimą(21).
      
      32.      Atsižvelgdamas į šiuos argumentus Bundesgerichtshof nusprendė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui šiuos prejudicinius klausimus:
      
      „1.      Ar Reglamento (Nr. 1768/92) 1 straipsnio b punkto sąvoka „medicinos produkto veikliųjų sudedamųjų dalių derinys“ reiškia,
         kad kiekviena šio derinio dalis atskirai yra veiklioji medžiaga, turinti gydomąjį poveikį?
      
      2.      Ar derinys, kurį sudaro du komponentai, iš kurių vienas yra žinoma medžiaga, turinti gydomąjį poveikį tam tikrai nustatytai
         indikacijai, o kitas gali suteikti medicinos produktui tam tikrą farmacinę formą, kuri pakeičia jo gydomąjį poveikį tai indikacijai
         (implantavimas in vivo su kontroliuojamu veikliosios medžiagos išskyrimui, siekiant išvengti toksinio poveikio), taip pat yra „medicinos produkto
         veikliųjų sudedamųjų dalių derinys?“ 
      
      IV – Nagrinėjimas
      33.      Šiais dviem prejudiciniais klausimais, kuriuos reikia nagrinėti kartu, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas
         iš esmės Teisingumo Teismo klausia, ar sąvoką „medicinos produkto veikliųjų sudedamųjų dalių derinys“ Reglamento Nr. 1768/92
         1 straipsnio b punkto prasme reikia aiškinti taip, kad ji apima derinį iš dviejų medžiagų, iš kurių tik viena turi farmakologinių
         savybių tam tikrai nustatytai indikacijai, o kita yra būtina pirmosios gydomajam veiksmingumui tai pačiai indikacijai.
      
      34.      Problema kyla dėl to, kad šio reglamento 1 straipsnio b punktas, kuriame, kaip primenu, apibrėžta „produkto“ sąvoka, skirtas
         tik „medicinos produkto veikliajai sudedamajai daliai arba veikliųjų sudedamųjų dalių deriniui“.
      
      35.      Apibrėžimas yra toks siauras dėl to, kad, kaip buvo matyti, pagrindinis Reglamento Nr. 1768/92 tikslas – pratęsti patento
         turėtojui tam tikro produkto naudojimo monopolį daugiausia penkerių metų laikotarpiui. Taigi ši papildoma apsauga nukelia
         tą dieną, kurią panaikinama monopolija atitinkamam produktui, ir jo pardavimui pradedamos taikyti konkurencijos taisyklės.
      
      36.      Todėl Bundesgerichtshof klausia, ar į papildomo apsaugos liudijimo taikymo sritį turi būti įtrauktas pagrindinėje byloje nagrinėjamas derinys.
      
      37.      Manau, kad į šį klausimą reikia atsakyti teigiamai.
      
      38.      Iš tikrųjų, nors Reglamento Nr. 1768/92 1 straipsnio b punktas yra išdėstytas taip, jog reikalaujama dviejų arba daugiau veikliųjų
         medžiagų derinio, nemanau, kad vien pažodinis šios nuostatos aiškinimas leistų veikliosios ir pagalbinės medžiagų derinio
         nelaikyti „produktu“ šio reglamento prasme tuo konkrečiu atveju, kai pagalbinė medžiaga būtina veikliosios medžiagos gydomajam
         poveikiui(22).
      
      39.      Toks siauras ginčijamos nuostatos aiškinimas neatitinka reglamento, kuriame ji yra, bendros struktūros ir ypač Bendrijos teisės
         aktų leidėjo tikslų.
      
       A – Reglamento Nr. 1768/92 bendra struktūra
      40.      Primintina, kad Reglamentas Nr. 1768/92 įtvirtina apsaugos sistemą, kuri papildo pagrindiniu patentu suteikiamą apsaugą. Kaip matyti iš šio reglamento 3, 4 ir 5 straipsnių, liudijimas yra glaudžiai susijęs
         su anksčiau išduotu nacionaliniu arba Europos patentu, taip pat su kompetentingos nacionalinės institucijos išduotu leidimu
         pateikti į rinką.
      
      41.      Pirma, pagal minėto reglamento 3 straipsnio a ir b punktus šis liudijimas gali būti išduotas, tik jei atitinkamas produktas
         apsaugotas pagrindiniu patentu ir yra išduotas leidimas jį pateikti į rinką.
      
      42.      Antra, pagal to paties reglamento 4 straipsnį šiuo liudijimu suteikiama apsauga nėra didesnė nei apsauga, kurią suteikia pagrindinis
         patentas, ir ji taikoma tik tam produktui, kuriam buvo suteiktas leidimas pateikti į rinką.
      
      43.      Galiausiai, ypač pagal minėto reglamento 5 straipsnį, liudijimas jo turėtojui suteikia tokių pačiųteisių kaip ir pagrindinis patentas ir jam taikomi tokie patys apribojimai ir tokie patys įsipareigojimai(23).
      
      44.      Todėl reikia konstatuoti, kad papildomas apsaugos liudijimas natūraliai išplečia pagrindinį patentą. Šiomis aplinkybėmis manau,
         jog niekas nedraudžia medicinos produkto deriniui, kurį saugo patentas ir kuriam išduotas leidimas jį pateikti į rinką, suteikti
         papildomą apsaugą, jei šis medžiagų derinys yra viena iš gydymo naujovių, kurių sukūrimą norima paskatinti reglamentu(24).
      
      45.      Iš to išplaukia, kad Reglamento Nr. 1768/92 bendra struktūra visiškai nedraudžia suteikti papildomo apsaugos liudijimo pagrindinėje
         byloje nagrinėjamam deriniui, kurį, primenu, saugo pagrindinis patentas ir kuriam išduotas leidimas pateikti jį į rinką kaip
         medicinos produktą, o atvirkščiai, ji gina tokio liudijimo išdavimą, jei įvykdomos kitos taikymo sąlygos(25).
      
      46.      Šią išvadą dar labiau patvirtina reglamento tikslų nagrinėjimas.
      
       B – Reglamento Nr. 1768/92 tikslai
      47.      Pirma, siekiant tikslo toliau gerinti visuomenės sveikatą reikalaujama, kad išradimams, leidžiantiems sustiprinti veikliųjų
         medžiagų gydomąjį poveikį, būtų suteikta pakankama teisinė apsauga(26).
      
      48.      Iš tikrųjų manau, jog nepakanka skatinti naujų veikliųjų medžiagų tyrimus ir kūrimą, siekiant užtikrinti nuolatinį sveikatos
         priežiūros gerinimą. Kaip ir MIT bei Komisija(27), manau, jog būtina skatinti ieškoti naujų būdų, kaip panaudoti esamas veikliąsias medžiagas, kuriant papildomas medžiagas,
         kurios leistų jas naudoti arba sustiprintų jų farmakologines savybes nustatytai gydymo indikacijai. Iš tikrųjų, kaip, atrodo,
         buvo pagrindinės bylos atveju, tai leistų ne tik taikyti naujus labiau paciento konkrečius poreikius atitinkančius vaistų
         įvedimo būdus(28) ir pasiekti didesnį medicinos produktų derinių veiksmingumą, bet ir užtikrinti saugesnį jų naudojimą, sumažinus nepageidaujamą
         poveikį(29). Manau, jog nesant tokių tyrimų, daugeliui pacientų tektų tenkintis ne pačiu tinkamiausiu gydymu.
      
      49.      Atrodo, kad tai ypač patvirtina neurologinių pažeidimų, kaip antai piktybinių smegenų auglių, gydymas. Iš esmės, kaip savo
         pastabose primena MIT(30), gydant smegenų vėžį siūlomi gydymo būdai, pavyzdžiui, chemoterapija, yra neveiksmingi, nes intraveniniu būdu leidžiamos
         veikliosios medžiagos neįveikia hematoencefalinio barjero(31). Todėl biofarmacinės laboratorijos atliko tyrimus ir sukūrė naujus veiksmingus veikliosios medžiagos įvedimo būdus, kurie
         leidžia įveikti šį barjerą.
      
      50.      Tarp šių būdų būtent yra biodegraduojančių matricų, kaip antai pagrindinėje byloje nagrinėjamas polifeprosanas, sukūrimas.
         Nors ši neveiklioji medžiaga pati neturi jokių farmakologinių savybių, ji ne tik leidžia gerokai sustiprinti veikliosios medžiagos
         gydomąjį poveikį taikant naują ir išradingą įvedimo būdą, bet ir pamažu tirpdama leidžia išvengti nepageidaujamo šalutinio
         poveikio, atsirandačio karmustiną leidžiant intraveniniu būdu(32).
      
      51.      Kaip ir Komisija(33), manau, jog šis derinys veikliajai medžiagai suteikia visiškai naujų veiksmingumo ir saugaus naudojimo savybių. Todėl, mano
         nuomone, tam, kad būtų suteiktas liudijimas, nesvarbu, jog veiklioji medžiaga jau seniai yra žinoma kaip gydanti piktybines
         gliomas(34), nes ji neturėjo tokių farmacinių savybių.
      
      52.      Kadangi, kaip atrodo, šiuo nauju gydymo metodu pasiekta didelė smegenų auglių gydymo terapijos pažanga(35), mano nuomone, būtų apmaudu, jeigu jis nebūtų apsaugotas taip pat, kaip apsaugomi vien veikliųjų medžiagų tyrimai. Iš tikrųjų
         labai aiškiai patekdamas į Bendrijos parengtą kovos su vėžiu veiksmų planą(36), šis metodas akivaizdžiai prisideda prie tolesnio visuomenės sveikatos gerinimo, apie kurį kalbama reglamento pirmoje konstatuojamojoje
         dalyje.
      
      53.      Antra, Reglamentu Nr. 1768/92 siekiama medicinos produktams, sukurtiems po ilgų ir brangių tyrimų, suteikti teisinę apsaugą,
         pakankamą, kad vaistų gamintojai galėtų susigrąžinti savo investicijas, ir prilygstančią kitose technologijų srityse suteikiamai
         apsaugai(37).
      
      54.      Tačiau, kaip matyti iš to paties reglamento devintos konstatuojamosios dalies, ši teisinė apsauga turi būti proporcinga, kad
         nebūtų trukdoma įgyvendinti tam tikrų konkuruojančių politinių, ekonominių ir socialinių interesų, pavyzdžiui, nepatentuotų
         medicinos produktų pateikimo į rinką.
      
      55.      Taigi, kad būtų išvengta rinkos monopolizavimo suteikiant papildomą apsaugą visiems naujiems medicinos produktams, kurie nėra
         gydymo naujovė, Reglamentas Nr. 1768/92 leidžia suteikti liudijimą tik medicinos produkto veikliajai sudedamajai daliai arba
         sudedamųjų dalių deriniui(38).
      
      56.      Iš esmės, kaip Komisija pažymi aiškinamajame memorandume(39), daugelis į rinką pateiktų medicinos produktų nėra naujovė arba jiems būdingi tik keli nauji požymiai. Labai dažnai vienas
         po kito išduodami keli leidimai pateikti tą pačią veikliąją medžiagą į rinką, tik truputį pakeitus jos farmacinę formą, dozę,
         sudėtį (naudojama kita druska ar esteris) arba indikacijas. Pavyzdžiui, aspirinas, kuris yra veiklioji medžiaga, gali būti
         parduodamas miltelių ar tablečių pavidalo arba tirpios, putojančios ar vitaminizuotos formos.
      
      57.      Šiomis aplinkybėmis akivaizdu, kad papildomas liudijimas negali būti suteiktas kiekvieną kartą, kai tam tikro medicinos produkto
         derinio požymiai tik truputį pakeičiami. Tokiu atveju papildomos apsaugos suteikimas išradimo vertės atžvilgiu būtų neproporcingas
         ir neleistų pasiekti Reglamento Nr. 1768/92 tikslų.
      
      58.      Tačiau taip nebuvo šios bylos atveju. Iš tikrųjų Teisingumo Teismas nagrinėja bylą, kurioje ginčijamas derinys yra didelė
         naujovė, atsiradusi atlikus ilgus ir brangius tyrimus, kuriuos būtent reglamentu siekiama apsaugoti(40).
      
      59.      Taigi, jei šios rūšies produkto nesaugo liudijimas, mano nuomone, jam suteikiamos teisinės apsaugos aiškiai nepakanka, jog
         tyrimo laboratorijos galėtų susigrąžinti į jo tyrimus investuotas sumas ir a fortiori gauti teisėtą naudą iš jo išradimo. Iš esmės šioje byloje MIT galėtų pasinaudoti tik aštuoneriais išskirtinio naudojimo metais(41), t. y. apsaugos trukmė būtų gerokai mažesnė nei kitose technologijų srityse suteikiama apsauga.
      
      60.      Manau, kad dėl tokios situacijos kyla pavojus atgrasyti valstybėse narėse esančius tyrimo centrus nuo investavimo į pagrindinėje
         byloje nagrinėjamus medicinos produktų derinių tyrimus, nors šie tyrimai būtini sveikatos priežiūrai gerinti ir Bendrijos
         farmacijos industrijos konkurencingumui(42).
      
      61.      Atsižvelgdamas į šiuos argumentus manau, jog sąvoka „medicinos produktų veikliųjų sudedamųjų dalių derinys“ Reglamento Nr. 1768/92
         1 straipsnio b punkto prasme taip pat turi apimti pagrindinėje byloje nagrinėjamus derinius.
      
      62.      Konkrečiai kalbant, manau, kad jei tam tikroms ligoms veiksmingai gydyti būtina, jog veiklioji medžiaga būtų jungiama su medžiaga,
         kuri, nors ir neturi jokių farmakologinių savybių, bet leidžia biologiškai aktyviai medžiagai veiksmingai daryti gydomąjį
         poveikį, tokiam deriniui taikoma sąvoka „veikliųjų sudedamųjų dalių derinys“, numatyta Reglamento Nr. 1768/92 1 straipsnio
         b punkte. Taigi pagalbinės medžiagos būtinumas užtikrinant veikliosios medžiagos gydomąjį veiksmingumą yra kriterijus, pagal
         kurį galima nustatyti, ar šių dviejų medžiagų deriniui taikoma sąvoka „veikliųjų sudedamųjų dalių derinys“.
      
      63.      Posėdyje Prancūzijos vyriausybė nurodė sunkumus, su kuriais, taikydamos šį kriterijų, susiduria išduoti liudijimus įgaliotos
         nacionalinės institucijos(43). Konkrečiai kalbant, Prancūzija išreiškė nerimą dėl pavojaus, jog valstybėse narėse bus taikoma skirtinga praktika.
      
      64.      Viena vertus, nemanau, kad mano nagrinėjimas turi būti peržiūrėtas dėl šio nerimo, nors jis ir yra pagrįstas.
      
      65.      Kita vertus, nemanau, kad taikant šį kriterijų, kuris yra bendras visoms valstybėms narėms, kiltų didelių sunkumų.
      
      66.      Iš tikrųjų manau, jog nacionalinės institucijos turi reikalingą ir pakankamą informaciją, kad galėtų taikyti šį kriterijų.
         Papildomam apsaugos liudijimui išduoti būtina išnagrinėti ne tik pagrindinį patentą, bet ir leidimą pateikti į rinką(44). Todėl aprašymas pagrindiniame patente leidžia apibūdinti išradimą, kuriam prašoma apsaugos, ir jo pranašumus, palyginti
         su ankstesne priemone(45). Leidime pateikti į rinką nurodoma labai tiksli informacija, apibūdinanti medicinos produktą ir jo sudėtį, taip pat informacija
         apie jo farmacines savybes ir gydymo veiksmingumą(46).
      
      67.      Kita vertus, net jei yra pavojus, kad nacionalinės institucijos šį kriterijų taikys skirtingai, manau, jog šis pavojus yra
         neatsiejamas nuo pačios liudijimų išdavimo procedūros. Iš tikrųjų, nors reglamentu siekiama nustatyti visose valstybėse narėse
         vienodas liudijimo gavimo sąlygas(47), išdavimo procedūra išlieka nacionaline procedūra(48). Taigi, kaip ir nacionalinio patento išdavimo atveju, nacionalinių institucijų vertinimas yra neišvengiamas ir apsaugos suteikimas
         nacionaliniu lygiu, manau, priklauso nuo kiekvienos valstybės teisinių tradicijų(49).
      
      68.      Atsižvelgdamas į šiuos argumentus, siūlau Teisingumo Teismui į prejudicinius klausimus atsakyti taip, jog sąvoką „medicinos
         produkto veikliųjų sudedamųjų dalių derinys“ Reglamento Nr. 1768/92 1 straipsnio b punkto prasme reikia aiškinti taip, kad
         ji nedraudžia suteikti papildomą apsaugos liudijimą deriniui, kurį sudaro dvi medžiagos, iš kurių tik viena turi farmakologinių
         savybių tam tikrai nustatytai gydymo indikacijai, o kita yra būtina pirmosios gydomajam veiksmingumui tai pačiai indikacijai.
      
      V –    Išvada
      69.      Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, siūlau Teisingumo Teismui į Bundesgerichtshof pateiktus klausimus atsakyti taip:
      
      „Sąvoką „medicinos produkto veikliųjų sudedamųjų dalių derinys“ 1992 m. birželio 18 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1768/92
         dėl medicinos produktų papildomo apsaugos liudijimo sukūrimo 1straipsnio b punkto prasme reikia aiškinti taip, kad ji nedraudžia                                          suteikti papildomą apsaugos liudijimą deriniui, kurį sudaro dvi medžiagos, iš kurių tik viena turi farmakologinių savybių
         tam tikrai nustatytai gydymo indikacijai, o kita yra būtina pirmosios gydomajam veiksmingumui tai pačiai indikacijai.“
      
      1 –	Originalo kalba: prancūzų.
      
      2 –	OL L 182, p. 1,
         						pataisytas vertimas.
      
      3 –	Sąvokos „veiklioji medžiaga“ ir „pagalbinė
         						medžiaga“ apibrėžtos šios išvados 10 ir 11 punktuose.
      
      4 –	Žr. 1995 m. liepos 13 d. Sprendimą Ispanija prieš Tarybą
         						(C‑350/92, Rink. p. I‑1985); 1997 m. sausio 23 d. Sprendimą Biogen
         						(C‑181/95, Rink. p. I‑357); 1997 m. birželio 12 d Sprendimą Yamanouchi Pharmaceutical
         						(C‑110/95, Rink. p. I‑3251) ir 1999 m. rugsėjo 16 d. Sprendimą Farmitalia
         						(C‑392/97, Rink. p. I‑5553).
      
      5 –	Kaip pažymėjo Teisingumo Teismas minėto sprendimo Ispanija prieš Tarybą 27 punkte, šis papildomas apsaugos liudijimas nesuteikia naujos intelektinės nuosavybės teisės.
      
      6 –	Pagal 2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio
         žmonėms skirtus vaistus (OL L 311, p. 67), 1 straipsnio 1 punktą „patentuoti vaistai“ – tai į rinką pateikti gatavi vaistai
         , turintys specialų pavadinimą ir specialiai supakuoti. Pažymėtina, kad šią direktyvą neseniai iš dalies pakeitė 2004 m. kovo
         31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/27/EB (OL L 136, p. 34) ir 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos
         direktyva 2004/24/EB, iš dalies keičianti tradiciškai vartojamų žolinių vaistų srityje Direktyvą 2001/83/EB (OL L 136, p. 85).
      
      7 –	Dėl leidimo pateikti į rinką išdavimo procedūros žr. 1965 m. sausio 26 d. Tarybos direktyvą 65/65/EEB dėl įstatymų ir kitų
         teisės aktų, susijusių su patentuotais vaistais, derinimo (OL 22, 1965, p. 369), kurią iš dalies pakeitė ir papildė 1975 m.
         gegužės 20 d. Antroji Tarybos direktyva 75/319/EEB (OL L 147, p. 13). Šiuos du dokumentus pakeitė Direktyva 2001/83.
      
      8 –	Paprastai Europos patentu suteikiama apsaugos trukmė yra 20 metų nuo paraiškos pateikimo dienos (dėl Europos patentų žr.
         1973 m. spalio 5 d. Europos patentų išdavimo konvencijos (toliau – Miuncheno konvencija) 63 straipsnio 1 dalį). Vis dėlto
         dėl daugybės fizikinių ir cheminių, biologinių arba makrobiologinių, toksikologinių, farmakologinių ir klinikinių bandymų,
         kuriuos turi atlikti paraišką gauti leidimą pateikti į rinką pateikęs asmuo, tokio leidimo išdavimas gali užsitęsti dvylika
         metų. Taigi farmacinė pramonė
         							gali naudotis patentu tik apie aštuonerius metus. Tokia situacija susidaro dėl administracinių procedūrų, kurios, be
         to, yra pripažintos ir laikomos būtinomis, jog visuomenė būtų apsaugota parduodant medicinos produktus.
      
      9 –	Turimos minty Jungtinės Amerikos Valstijos ir Japonija.
      
      10 –	Šis susirūpinimas dabar yra įtvirtintas 1995 m. sausio 1 d.
         							įsigaliojusiame Pasaulio prekybos organizacijos steigimo sutarties 27 straipsnio 1 dalies 1C priede „Sutartis dėl intelektinės
         nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (TRIPS)“. Šiame straipsnyje pažymima, kad „patentuojami visokie visų technologijos
         sričių išradimai <...> neatsižvelgiant į technologijos sritį <...>“. Visoms valstybėms narėms, taip pat pačiai Bendrijai jos
         kompetencijai
         							priklausančiais klausimais taikoma TRIPS sutartis, kuri patvirtinta 1994 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimu dėl daugiašalių
         derybų Urugvajaus raunde (1986–1994 m.) priimtų susitarimų patvirtinimo Europos Bendrijos vardu jos kompetencijai priklausančių
         klausimų atžvilgiu (OL L 336, p. 1).
      
      11 –      Išskirta mano.
      
      12 –	Žr. 2000 m. balandžio 27 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 847/2000,
         							nustatančio vaisto priskyrimo retųjų vaistų kategorijai kriterijų taikymo nuostatas ir sąvokų „panašus vaistas“ bei
         „klinikinis pranašumas“ apibrėžimus (OL L 103, p. 5), 3 straipsnio 3 punkto a papunktį.
      
      13 –	1994 m. birželio 16 d. Tarybos sprendimas 94/358/EB, Europos Bendrijos vardu pritariantis Konvencijai dėl Europos farmakopėjos
         rengimo (OL L 158, p. 17). Farmakopėja, kitaip vadinama Codex, yra oficialus farmacininkams skirtas rinkinys, kuriame pateikta medicinos produktų nomenklatūra ir jų aprašymas.
      
      14 –	Galenika – tai mokslas, kuris padeda kiekvienai veikliajai medžiagai rasti medicinos produkto formą, labiausiai tinkamą
         gydyti tam tikrą ligą. Farmacinė
         							medicinos produkto forma yra medicinos produkto pateikimas (tabletė, sirupas, tepalas, želatininė kapsulė, žvakė, milteliai
         ir kt.) ir tai, kaip organizmas jį įsisavina (lėtas išsiskyrimas, netirpumas skrandyje ir kt.).
      
      15 –	Žr. sprendimo dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą versijos prancūzų kalba 4 punktą, taip pat pagrindinio patento
         apibrėžimą 2 ir 3 punktuose.
      
      16 –	Primintina, kad pirmasis leidimas pateikti į rinką karmustiną buvo išduotas 1979 m. kovo 6 d. Jungtinėje Karalystėje. 
      
      17 –	Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas nurodo 1995 m. gruodžio 7 d. Sprendimą
         							Rockfon
         							(C‑449/93, Rink. p. I‑4291, 28 punktas).
      
      18 –	Išskirta mano.
      
      19 –	Išskirta mano.
      
      20 –	Tarybos reglamento (EEB) dėl medicinos produktų papildomo apsaugos liudijimo sukūrimo pasiūlymas (KOM (90) 101, galutinis
         – 1990 m. balandžio 11 d. SYN 255 29 punktas, 2 dalis, toliau – aiškinamasis memorandumas).
      
      21 –	Iš prašymo priimti prejudicinį sprendimą versijos prancūzų kalba (5 punktas) matyti, kad karmustino ir polifeprosano deriniui
         papildomas apsaugos liudijimas jau yra išduotas Prancūzijoje (nuo 2000 m. liepos 7 d.) ir Jungtinėje Karalystėje (nuo 2003 m.
         sausio 16 d.).
      
      22 –	Jokia kita reglamento kalbinė versija neleidžia panaikinti mano abejonių dėl šios nuostatos aiškinimo. Konkrečiai kalbant,
         reglamento anglų („combination of active ingredients of a medicinal product“), vokiečių („Wirkstoffzusammensetzung eines Arzneimittels“),
         ispanų („composición de principios acivos de un medicamento“), italų („composizione di principi attivi di un medicinale“)
         ir olandų („samenstelling van werkzame stoffen van een geneesmiddel“) kalbinės versijos yra panašios į prancūzų kalbinę versiją.
      
      23 –	Išskirta mano.
      
      24 –	Be to, šis nagrinėjimas patvirtinamas Komisijos reglamento pasiūlymo aiškinamojo memorandumo 29 punkto 2 dalyje; šiame
         pasiūlyme Komisija pažymi, jog
         								šis pasiūlymas nenumato jokios išimties, ir nurodo, kad „bet koks tyrimas farmacijos srityje, jeigu jo rezultatas
         yra naujas išradimas, kuris gali būti užpatentuotas, <...> turi būti skatinamas be diskriminacijos ir jam gali būti išduotas
         papildomas apsaugos liudijimas, jei tenkinamos
         								visos reglamento pasiūlymo taikymo sąlygos“.
      
      25 –	Šiuo atveju pagal Reglamento Nr. 1768/92 3 straipsnio c ir d punktus ginčijamam deriniui niekada nebuvo išduotas papildomas
         apsaugos liudijimas, o leidimas pateikti į rinką Gliadel, Vokietijos valdžios institucijų išduotas 1999 m. rugpjūčio 3 d., yra pirmasis.
      
      26 –	Žr. Reglamento Nr. 1768/92 pirmą ir antrą konstatuojamąsias dalis.
      
      27 –	Žr. žodines MIT pastabas ir Komisijos rašytinių paaiškinimų 21 punktą.
      
      28 –	Kaip nusprendė Europos patentų tarnybos Apeliacinė kolegija sprendime T‑290/86 (OL OEB 1992, 414), įvedimo būdas gali būti
         lemiamas gydymo veiksnys.
      
      29 –	Žr. sprendimo dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą prancūzų kalba 3 ir 4 punktus, taip pat rašytinių MIT pastabų
         								5 punktą.
      
      30 –	Žr. rašytinių MIT pastabų 5 punktą, taip pat pastabas žodžiu.
      
      31 –	Hematoencefalinį barjerą (arba barjerą kraujas–smegenys) sudaro kapiliarų ląstelės, kurios atlieka smegenų apsaugos vaidmenį
         kontroliuodamos, kad į smegenis patektų tik joms veikti būtinos maisto ir kitokios medžiagos. Taigi šis barjeras yra kliūtis
         kenksmingoms medžiagoms, pavyzdžiui, infekcijai, kuri neleidžia joms patekti į smegenis su krauju. Tačiau šis apsaugos mechanizmas
         								gali sutrukdyti patekti į smegenų audinius ir vaistinėms medžiagoms, tokioms, kurios naudojamos chemoterapijoje.
      
      32 –	Kaip jau nurodžiau, iš nutarties dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą (3 ir 4 punktai), taip pat iš rašytinių MIT
         pastabų (5 punktas) matyti, kad karmustinas yra labai toksiška medžiaga. Pacientui jį
         								įvedant intraveniniu būdu, sukeliama sunkių ir kenksmingų pasekmių. Suleidus visą šios medžiagos dozę iš karto, ji
         net gali sukelti mirtį.
      
      33 –	Žr.
         								Komisijos rašytinių pastabų 18 punktą, taip pat pastabas žodžiu.
      
      34 –	Žr. sprendimo dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą 3 punktą.
      
      35 –	Žr. MIT pastabas žodžiu.
      
      36 –	1996 m. kovo 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas 646/96/EB, patvirtinantis kovos su vėžiu veiksmų planą pagal
         veiksmų visuomenės sveikatos srityje programą (1996–2000) (OL L 95, p. 9), su pakeitimais, padarytais 2001 m. vasario 26 d.
         Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu 521/2001/EB, pratęsiančiu tam tikras Bendrijos veiksmų visuomenės sveikatos srityje
         programas, priimtas Sprendimais 645/96/EB, 646/96/EB, 647/96/EB, 102/97/EB, 1400/97/EB ir 1296/1999/EB, ir iš dalies keičiančiu
         šiuos sprendimus (OL L 79, p. 1). Šios programos kontekste Bendrija reikalauja, be kita ko, kad su šios ligos gydymu susiję
         tyrimai būtų paspartinti.
      
      37 –	Žr. Reglamento Nr. 1768/92 antrą, ketvirtą ir aštuntą konstatuojamąsias dalis.
      
      38 –	Paprastai medicinos produktą sudaro viena arba kelios veikliosios medžiagos, pagalbinės medžiagos ir apvalkalai (Žr. Direktyvos
         2001/83 I priedo antrosios dalies A skyriaus 1 punkto 1.1 papunktį). 
      
      39 –
         								Žr. Komisijos aiškinamojo memorandumo 11 punktą ir 24 punkto 2 dalį.
      
      40 –	Primintina, kad pagal Reglamento Nr. 1768/92 antrą konstatuojamąją dalį „<…> medicinos produktai, ypač tie, kuriems sukurti reikia ilgų ir brangių tyrimų
         								(išskirta mano), negalės būti toliau gaminami Bendrijoje ir Europoje, jeigu jiems nebus sukurtos palankios taisyklės,
         suteikiančios pakankamą apsaugą skatinti tokus tyrimus“.
      
      41 –	Iš prašymo priimti prejudicinį sprendimą prancūzų kalba matyti (p. 2 ir 3), kad paraiška pagrindiniam
         								patentui gauti buvo pateikta 1987 m. liepos 29 d. (šio patento galiojimas pasibaigs 2007 m. liepos 29 d.) ir kad leidimas
         pateikti į rinką buvo išduotas Vokietijoje 1999 m. rugpjūčio 3 dieną.
      
      42 –	Kaip Komisija pažymi savo aiškinamojo memorandumo 6 punkte, Europos tyrimų ir tobulinimų skaičius nuo devintojo dešimtmečio
         								nuolat mažėja, o Jungtinėse Valstijose ir Japonijoje įsteigtoms farmacinėms laboratorijoms priklausanti rinkos dalis
         nuolat didėja dėl išradimams palankesnių sąlygų.
      
      43 –	Toliau – nacionalinės institucijos.
      
      44 –	Žr. Reglamento Nr. 1768/92 8 straipsnio 1 dalį.
      
      45 –	Pagal reglamentą dėl Miuncheno konvencijos įgyvendinimo pagrindinio patento
         								aprašymas turi patikslinti technologinę sritį, kuriai priklauso išradimas, taip pat ankstesnę jos padėtį. Taip pat
         jame išradimas
         								turi būti apibūdintas
         								taip, kaip jį apibūdina išradimo apibrėžtis, –
         								žodžiais, leidžiančiais suprasti techninę problemą, ir prireikus turi būti nurodyti išradimo pranašumai, palyginti
         su ankstesne priemone. Galiausiai jame turi būti nurodytas bent jau išradimo įgyvendinimo būdas ir paaiškinta, kaip jis gali
         būti taikomas pramonėje.
      
      46 –	Žr. Direktyvos 2001/83 6 ir paskesnius
         								straipsnius.
      
      47 –	Žr. Reglamento Nr. 1768/92 septintą konstatuojamąją dalį.
      
      48 –	Žr. Reglamento Nr. 1768/92 9 straipsnio 1 dalį.
      
      49 –	1989 m. gruodžio 11 d. Europos patentų biuro Išplėstinė apeliacinė kolegija sprendime byloje Mobil Oil III (G‑2/88, OL OEB 1990, p. 93) konstatavo, kad nacionalinio patento suteikiamos apsaugos apibrėžimas ilgai skyrėsi, atsižvelgiant
         į kiekvienos valstybės nacionalinę
         								sąvoką. Įsigaliojus Miuncheno konvencijai, buvo priimtas šios konvencijos 69 straipsnio aiškinamasis protokolas dėl
         Europos patento suteikiamos apsaugos apimties, siekiant išvengti skirtingų vertinimų Susitariančiosiose šalyse. Bet dar ir
         šiandien  nacionalinės teisės aktai
         								skiriasi
         								iš esmės, kaip tai matyti iš 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/48/EB dėl intelektinės
         nuosavybės teisių gynimo (OL L 157, p. 45) (žr. septintą ir aštuntą konstatuojamąsias dalis).