CELEX: 62003TJ0117
Language: sl
Date: 2004-10-06
Title: Sodba Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 6. oktobra 2004.#New Look Ltd proti Urad Evropske unije za intelektualno lastnino.#Združeni zadevi z dne T-117/03 do T-119/03 in T-171/03.

Združene zadeve od T-117/03 do T-119/03 in T-171/03
      New Look Ltd
      proti
      Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT)
      „Znamka Skupnosti – Postopek z ugovorom – Prejšnja figurativna znamka Skupnosti, ki vsebuje kombinacijo črk ,NL‘ – Prijave figurativnih znamk Skupnosti, ki vsebujejo besede ,NLSPORT‘, ,NLJEANS‘, ,NLACTIVE‘ in ,NLCollection‘ – Relativni razlog za zavrnitev – Verjetnost zmede – Podobnost med znaki – Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 40/94“
      Povzetek sodbe
      1.      Znamka Skupnosti – Opredelitev in pridobitev znamke Skupnosti – Relativni razlogi za zavrnitev – Ugovor imetnika prejšnje
            enake ali podobne znamke, registrirane za enake ali podobne proizvode ali storitve – Prijavljena znamka, ki jo sestavlja kompleksna
            znamka – Zaznavanje opisnih sestavin s strani javnosti kot razlikovalnih in prevladujočih sestavin – Neobstoj – Prejšnja znamka,
            ki jo sestavlja znamka Skupnosti – Zavrnitev registracije, čeprav se relativni razlog za zavrnitev nanaša samo na del Skupnosti
            
      (Uredba Sveta št. 40/94, člen 8(1)(b))
      2.      Znamka Skupnosti – Opredelitev in pridobitev znamke Skupnosti – Relativni razlogi za zavrnitev – Ugovor imetnika prejšnje
            enake ali podobne znamke, registrirane za enake ali podobne proizvode ali storitve – Verjetnost zmede s prejšnjo znamko –
            Stopnja pozornosti javnosti – Trditev prijavitelja znamke, da je v določenem sektorju stopnja pozornosti posebno visoka –
            Dokazno breme 
      (Uredba Sveta št. 40/94, člen 8(1)(b))
      3.      Znamka Skupnosti – Opredelitev in pridobitev znamke Skupnosti – Znaki, ki lahko sestavljajo znamko Skupnosti – Znaki, sestavljeni
            iz črk ali kombinacije črk – Relativni razlogi za zavrnitev – Ugovor imetnika prejšnje enake ali podobne znamke, registrirane
            za enake ali podobne proizvode ali storitve – Verjetnost zmede s prejšnjo znamko – Merila za presojo 
      (Uredba Sveta št. 40/94, člena 4 in 8(1)(b))
      4.      Znamka Skupnosti – Opredelitev in pridobitev znamke Skupnosti – Relativni razlogi za zavrnitev – Ugovor imetnika prejšnje
            enake ali podobne znamke, registrirane za enake ali podobne proizvode ali storitve – Verjetnost zmede s prejšnjo znamko –
            Teža elementov podobnosti ali razlikovanja med znaki – Upoštevanje notranjih značilnosti znakov ali pogojev trženja proizvodov
            ali storitev – Sektor oblačil
      (Uredba Sveta št. 40/94, člen 8(1)( b))
      5.      Znamka Skupnosti – Opredelitev in pridobitev znamke Skupnosti – Relativni razlogi za zavrnitev – Ugovor imetnika prejšnje
            enake ali podobne znamke, registrirane za enake ali podobne proizvode ali storitve – Verjetnost zmede s prejšnjo znamko –
            Figurativne znamke ,,NLSPORT“, ,,NLJEANS“, ,,NLACTIVE“ in figurativna znamka ,,NL“
      (Uredba Sveta št. 40/94, člen 8(1)(b))
      1.      Ob presoji podobnosti kompleksne znamke s prejšnjo znamko v smislu člena 8(1)(b) Uredbe o znamki Skupnosti javnost praviloma
         ne upošteva opisne sestavine, ki je del kompleksne znamke, kot razlikovalnega in prevladujočega elementa pri celostnem vtisu,
         ki ga le-ta ustvarja. Če ugovor temelji na obstoju znamke Skupnosti, glede tega za morebitno zavrnitev registracije zadostuje,
         da se opisnost takega elementa zazna na delu ozemlja Skupnosti. Čeprav namreč člen 8 Uredbe št. 40/94 ne vsebuje določb, ki
         bi bile podobne členu 7(2) te uredbe, iz načela enotnega značaja znamke Skupnosti, določenega v členu 1(2) te uredbe, izhaja,
         da je treba registracijo zavrniti, čeprav razlog za zavrnitev obstaja samo v delu Skupnosti. 
      
      (Glej točko 34.)
      2.      Čeprav drži, da se pri presoji verjetnosti zmede v smislu člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 o znamki Skupnosti stopnja pozornosti
         potrošnika lahko spreminja, odvisno od kategorije zadevnih proizvodov ali storitev, ne zadostuje, da prijavitelj znamke zatrjuje,
         da je v določenem sektorju potrošnik posebno pozoren na znamke, ne da bi svojo trditev podkrepil z dejstvi ali dokazi.
      
      (Glej točko 43.)
      3.      Iz besedila člena 4 Uredbe št. 40/94 o znamki Skupnosti izhaja, da je zakonodajalec izrecno vključil znake, sestavljene iz
         ene črke ali kombinacije črk, v seznam primerov znakov, ki lahko sestavljajo znamko Skupnosti, pod pogojem, da niso podani
         absolutni ali relativni pogoji za zavrnitev, ki bi nasprotovali registraciji. 
      
      Glede tega člena 7 in 8 Uredbe št. 40/94 o zavrnitvi registracije ne določata posebnih pravil za znake, sestavljene iz kombinacije
         črk, ki ne sestavljajo besede. Za celostno presojo verjetnosti zmede s primerjavo teh znakov se na podlagi člena 8(1)(b) te
         uredbe načeloma uporabljajo enaka pravila kot za besedne znake, ki obsegajo besedo, ime ali fantazijsko sestavino. 
      
      (Glej točki 47 in 48.)
      4.      Pri celostni presoji verjetnosti zmede v smislu člena 8 (1)(b) Uredbe št. 40/94 o znamki Skupnosti vizualni, slušni ali konceptualni
         vidiki spornih znakov nimajo vedno enake teže in analizirati je treba objektivne okoliščine, v katerih se znamke lahko pojavljajo
         na trgu. Pomembnost elementov podobnosti ali razlikovanja med znaki je lahko odvisna zlasti od notranjih značilnosti slednjih
         ali pogojev trženja proizvodov ali storitev, ki jih sporne znamke označujejo.
      
      Glede sektorja oblačil, kadar se zadevni proizvodi prodajajo v samopostrežnih trgovinah, v katerih si potrošnik sam izbere
         proizvod in se mora torej zanesti predvsem na videz znaka na proizvodu, je vizualna podobnost na splošno pomembnejša. Če pa
         se, nasprotno, zadevni proizvod prodaja predvsem ustno, ima večjo težo slušna podobnost znakov. 
      
      (Glej točko 49.)
      5.      Za povprečnega potrošnika v Evropski skupnosti obstaja verjetnost zmede med figurativnimi znamkami ,,NLSPORT“, ,,NLJEANS“,
         ,,NLACTIVE“ in ,,NLCollection“, katerih registracija kot znamk Skupnosti se glede prvih treh znakov zahteva za ,,oblačila,
         pokrivala in obutev za ženske in deklice“ in glede četrtega znaka za ,,oblačilne izdelke, obutev in pokrivala“, ki spadajo
         v 25. razred v smislu Nicejskega aranžmaja, na eni strani in figurativno znamko ,,NL“, prej registrirano kot znamko Skupnosti
         za „puloverje, jope, telovnike, suknjiče, krila, hlače, srajce, bluze, kopalne plašče, spodnje perilo, spalne srajce, kopalke,
         dežne plašče, obleke, dolge nogavice, kratke nogavice, rute, kravate, pokrivala in rokavice (oblačila)“, ki prav tako spadajo
         v 25. razred tega aranžmaja, na drugi strani.
      
      6.      Glede na enakost proizvodov in pogoje trženja, v katerih namreč ni mogoče izključiti, da bi potrošnik prijavljene znamke zaznaval
         kot posebne proizvodne linije, ki izvirajo od podjetja, ki je imetnik prejšnje znamke, stopnja fonetične in konceptualne podobnosti
         zadevnih znakov zadostuje za ugotovitev, da obstaja verjetnost zmede. 
      
       (Glej točke 40, 51 in 52.)
SODBA SODIŠČA PRVE STOPNJE (drugi senat)
      z dne 6. oktobra 2004(*)
      
      „Znamka Skupnosti – Postopek z ugovorom – Prejšnja figurativna znamka Skupnosti, ki vsebuje kombinacijo črk ,NL‘ – Prijave figurativnih znamk Skupnosti, ki vsebujejo besede ,NLSPORT‘, ,NLJEANS‘, ,NLACTIVE‘ in  ,NLCollection‘ – Relativni razlog za zavrnitev – Verjetnost zmede – Podobnost med znaki – Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 40/94“
      V združenih zadevah T-117/03 do T-119/03 in T-171/03,
      New Look Ltd, s sedežem v Weymouthu, Dorset (Združeno kraljestvo), ki ga zastopata R. Ballester in G. Marín, odvetnika,
      
      tožeča stranka,
      proti
      Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), ki ga zastopajo O. Montalto, J. García Murillo in S. Laitinen, zastopniki, 
      
      tožena stranka,
      druga stranka v postopku pred Odborom za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in  in modeli) (UUNT) je
         
      
      Naulover, SA, s sedežem v Barceloni (Španija),
      
      zaradi štirih tožb zoper odločbe Prvega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli), vloženih
         27. januarja 2003 (R 95/2002-1, R 577/2001-1, R 578/2001-1) in 15. aprila 2003 (R 19/03-1),  ki se nanašajo na postopek z
         ugovorom, ki je potekal med Naulover, SA, in New Look Ltd, 
      
      SODIŠČE PRVE STOPNJE EVROPSKIH SKUPNOSTI (drugi senat),
      v sestavi:  J. Pirrung, predsednik, A. W. H. Meij in N. J. Forwood, sodnika,
      sodni tajnik: J. Palacio González, glavni administrator,
      na podlagi vlog, vloženih v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 4. aprila 2003 (zadeve T-117/03 do T-119/03) in 19. maja
         2003 (zadeva T-171/03), 
      
      na podlagi odgovorov na tožbe UUNT, vloženih v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 25. septembra 2003 (zadeve T-117/03 do
         T-119/03) in 8. oktobra 2003 (zadeva T-171/03), 
      
      na podlagi sklepa predsednika drugega senata Sodišča prve stopnje z dne 1. aprila 2004 o združitvi zadev za obravnavo in sodbo,
      po obravnavi 28. aprila 2004, na kateri tožeča stranka ni bila navzoča, 
      izreka naslednjo
      Sodbo  
       Ozadje spora
      1        Tožeča stranka je 5. maja 1998 (v zadevah od T-117/03 do T-119/03) ter 19. februarja 1999 (v zadevi T-171/03) na podlagi Uredbe
         Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL 1994, L 11, str. 1), s spremembami, na Urad za usklajevanje
         na notranjem trgu (znamke in vzorci) (UUNT) vložila prijavo za štiri znamke Skupnosti.
      
      2        Prijava se nanaša na znamke, ki vsebujejo naslednje figurativne znake:
      
      –        v zadevi T-117/03:
      
         
      –        v zadevi T-118/03:
      
         
      –        v zadevi  T-119/03:
      
         
      –        v zadevi  T-171/03:
      
         
      3        Proizvodi, za katere so bile vložene prijave za registracijo in ki so predmet tega postopka, so razvrščeni v 25. razred Nicejskega
         aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kot je bil revidiran
         in spremenjen, in ustrezajo naslednjemu opisu: „oblačila, pokrivala in obutev za ženske in deklice“ za prijavljene znamke
         NLSPORT, NLJEANS in NLACTIVE, ter „oblačilni izdelki, obutev in pokrivala“ za prijavljeno znamko NLCollection.
      
      4        Druga stranka v postopku pred Odborom za pritožbe je na podlagi člena 42(1) Uredbe št. 40/94 11. junija 1999 (zadeve od T-117/03
         do T-119/03) in dne 3. januarja 2000 (zadeva T-171/03) vložila ugovor zoper vsako izmed navedenih prijav za znamko Skupnosti.
      
      5        Ugovor v vsaki izmed zadev temelji na obstoju figurativne znamke Skupnosti št. 13417 (v nadaljevanju: prejšnja znamka), prijavljene
         1. aprila 1996 in registrirane 1. februarja 1999,  v nadaljevanju reproducirane: 
      
      
         
      6        Ta znamka je bila med drugim registrirana za proizvode, ki spadajo v 25. razred Nicejskega aranžmaja, in sicer: „puloverje,
         jope, telovnike, suknjiče, krila, hlače, srajce, bluze, kopalne plašče, spodnje perilo, spalne srajce, kopalke, dežne plašče,
         obleke, dolge nogavice, kratke nogavice, rute, kravate, pokrivala in rokavice (oblačila)“. 
      
      7        V utemeljitev svojega ugovora se je druga stranka v postopku pred UUNT sklicevala na relativni razlog za zavrnitev iz člena
         8(1)(b) Uredbe št. 40/94.
      
      8        Oddelek za ugovore je z odločbami z dne 10. aprila 2001 (odločba št. 939/2001 v zadevi  T-119/03), z dne 27. aprila 2001 (odločba
         št. 1106/2001 v zadevi T‑118/03), z dne 23. novembra 2001 (odločba št.  2765/2001 v zadevi T-117/03) in z dne 29. oktobra
         2002 (odločba št. 3138/2002 v zadevi T-171/03) ugovore zavrnil. Oddelek za ugovore je presodil, da se predmetne znamke z vizualnega
         in fonetičnega vidika razlikujejo ter da s konceptualnega vidika nobena znamka nima posebnega pomena. 
      
      9        7. junija 2001 (zadevi T-118/03 in T-119/03), dne 22. januarja 2002 (zadeva T‑117/03) in dne 24. decembra 2002 (zadeva T-171/03)
         je druga stranka v postopku pred Odborom za pritožbe vložila pritožbo proti vsem odločbam Oddelka za ugovore.
      
      10      Z odločbami z dne 27. januarja 2003 (zadeve od T-117/03 do 119/03) ter z dne 15. aprila 2003 (zadeva T-171/03) je Prvi odbor
         za pritožbe UUNT razveljavil odločbe Oddelka za ugovore in zavrnil registracijo znamk Skupnosti tožeče stranke za vse proizvode
         iz 25. razreda Nicejskega aranžmaja. Odbor za pritožbe je najprej presodil, da je glavna sestavina vsake prijavljene znamke
         kombinacija črk „NL“, saj imajo besede „sport“, „jeans“, „active“ in „collection“ le šibek razlikovalni učinek v sektorju
         oblačil. V nadaljevanju je ugotovil, da je pri spornih znamkah Skupnosti, po eni strani, zaradi posebnega grafičnega prikaza
         prejšnje znamke ter, po drugi strani, zaradi  prisotnosti besed „sport“, „jeans“, „active“ in „collection“ v prijavljenih
         znamkah NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE in NLCollection, mogoče govoriti le o šibki vizualni podobnosti. Oddelek za pritožbe je
         po drugi strani menil, da so znamke Skupnosti sporne s fonetičnega in konceptualnega vidika, zaradi ponovitve kombinacije
         črk „NL“, ki predstavlja  prejšnjo znamko, kot prevladujočega elementa v prijavljenih znamkah NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE in
         NLCollection. Odbor za pritožbe je menil, da ista znamka v sektorju oblačil pogosto obstaja v več različicah, odvisno od vrste
         proizvoda, ki ga označuje, ter da se za razlikovanje med različnim serijami proizvodov običajno uporabljajo podznamke. Menil
         je, da bi to dejstvo potrošnika lahko napeljalo k misli, da proizvodi prijavljenih znamk NLSPORT, NLJEANS in NLACTIVE spadajo
         v serijo proizvodov za mlade, oziroma v primeru prijavljene znamke NLCollection, da gre za nove proizvode v vsaki sezoni,
         medtem ko proizvodi iz prejšnje znamke spadajo v serijo bolj prefinjenih oblačil. Oddelek za pritožbe je na podlagi navedenega
         ugotovil, da obstaja nevarnost zmede v smislu člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94.
      
       Zahtevki strank
      11      Tožeča stranka Sodišču prve stopnje v vseh zadevah predlaga, naj:
      
      –        odločbo Odbora za pritožbe razglasi za nično;
      –        UUNT ter po potrebi intervenientu v postopku naloži plačilo stroškov tega postopka kot tudi postopka pred Odborom za pritožbe.
      12      UUNT Sodišču prve stopnje v vseh zadevah predlaga, naj:
      
      –        tožbo zavrne;
      –        tožeči stranki naloži plačilo stroškov.
       Pravna vprašanja
       Navedbe strank
      13      Razen v nekaterih manjših podrobnostih, so tožbeni razlogi in navedbe strank enaki v štirih obravnavanih zadevah. V utemeljitev
         svojih tožb se tožeča stranka sklicuje izključno na kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94. 
      
      14      Prvič, tožeča stranka zatrjuje, da je Odbor za pritožbe prijavljene znamke napačno analiziral, s tem da je poudaril kombinacijo
         črk „NL“ in tako slednjo ločil od besed, ki ji sledijo, in sicer „sport“, „jeans“, „active“ in „collection“.
      
      15      Drugič, tožeča stranka meni, da kombinacija črk „NL“ ni niti prevladujoča sestavina prijavljenih znamk niti temeljna sestavina
         prejšnje znamke Skupnosti. V zvezi s prijavljenimi znamkami tožeča stranka prereka oceno, po kateri naj bi imele besede „sport“,
         „jeans“, „active“ in „collection“ šibek razlikovalni učinek v zadevnem sektorju. Glede prejšnje znamke tožeča stranka trdi,
         da ni mogoče z gotovostjo opredeliti, iz katerih črk je sestavljena. Po mnenju tožeče stranke bi to lahko bile poleg črk „NL“
         tudi črke „ALV“, „AVOL“, „AOL“ ali „AL“. Poleg tega meni, da lahko potrošnik, če vidi  prejšnjo znamko obrnjeno na glavo,
         v njej razbere črke „JRV“ ali „JPV“. Na koncu tožeča stranka tudi dodaja, da imajo v skladu z ustaljeno sodno prakso in teorijo
         znamke, sestavljene iz samo dveh ali treh črk, zanje značilen šibek razlikovalni učinek, ter da zato te črke ne morejo biti
         prevladujoča sestavina znaka. Pri utemeljevanju svojih navedb se tožeča stranka sklicuje na točko 8.3 smernic za presojo UUNT
         in navaja sodbo  Tribunal Supremo (vrhovno sodišče Španije) z dne 21. januarja 1993, na podlagi katere si s fonetičnega vidika
         ni mogoče prisvojiti črke abecede. Poleg tega se sklicuje še na soobstoj več registracij nacionalnih znamk in znamk Skupnosti,
         ki vsebujejo kombinacijo črk „NL“
      
      16      Tretjič, tožeča stranka glede vizualnega vidika obravnavanih znakov poudarja, da je prejšnja znamka znak, ki ima „poudarjen
         baročni videz“. Odbor za pritožbe naj bi zanemaril pomembnost te figurativne sestavine. 
      
      17      Četrtič, tožeča stranka meni, da sklepanje Odbora za pritožbe glede fonetične podobnosti med znaki ni koherentno, saj ugotavlja
         sočasno fonetično podobnost in enakost obravnavanih znamk. Tožeča stranka graja Odbor za pritožbe, ker se je  osredotočil
         na primerjalno oceno binoma „NL“. 
      
      18      Tožeča stranka na koncu še navaja, da je povprečen potrošnik v sektorju oblačil pri nakupu oblačil še posebej pozoren na znamke,
         zato ga je težko zavesti. 
      
      19      UUNT meni, da kritika tožeče stranke ni utemeljena. Meni, da iz razlogov, ki so navedeni v odločbah Odbora za pritožbe, obstaja
         verjetnost zmede med prejšnjo znamko in prijavljenimi znamkami. 
      
      20      UUNT nasprotuje tezi, da je povprečen potrošnik v sektorju oblačil še posebej previden in pozoren. Na obravnavi je UUNT pojasnil,
         da je stopnja pozornosti potrošnika glede znamke odvisna predvsem od vrednosti zadevnega proizvoda in stopnje specializacije
         ciljne javnosti. V obravnavani zadevi naj bi se tožeča stranka omejila zgolj na zatrjevanje, brez ustrezne obrazložitve, da
         je stopnja pozornosti, ki jo porabnik nameni znamki, v sektorju oblačil višja kot v drugih sektorjih. 
      
      21      Po mnenju UUNT so si sporni znaki s slušnega in konceptualnega vidika podobni. Na obravnavi je UUNT pojasnil, da okoliščina,
         da je prevladujoča sestavina teh znakov kombinacija črk, ne pomeni, da je večja teža dana vizualnim razlikam med znaki v primerjavi
         z njihovo fonetično in konceptualno podobnostjo. UUNT priznava, da figurativni element praviloma daje znaku, ki je sestavljen
         iz ene črke ali kombinacije dveh črk, razlikovalni učinek, vendar poudarja, da se za presojo verjetnosti zmede uporabljajo
         tudi druga načela. Meni, da znak, ki ima dejansko razlikovalni učinek, čeprav šibek, in je bil veljavno registriran kot znamka,
         uživa varstvo na podlagi člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94. UUNT ne izključuje možnosti tehtanja vidikov – vizualne, fonetične
         in konceptualne – podobnosti obravnavanih znakov glede na prakso trženja proizvodov na konkretnem trgu. Glede na to, da označujejo
         enake proizvode, in glede na pogosto uporabo podznamk v zadevnem sektorju UUNT meni, da v obravnavani zadevi obstaja verjetnost
         zmede.
      
       Presoja Sodišča prve stopnje
      22      Po določbah člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 se na podlagi ugovora imetnika prejšnje znamke zavrne registracija znamke, za katero
         je vložena prijava, če zaradi enakosti ali podobnosti s prejšnjo znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, ki
         jih označujejo znamke, obstaja verjetnost zmede v javnosti na ozemlju, na katerem je varovana prejšnja znamka. Na podlagi
         člena 8(2)(a)(i) Uredbe št. 40/94 izraz „prejšnje znamke“ pomeni, med drugim, znamke Skupnosti, katerih prijave so bile po
         času vložene pred prijavo za registracijo znamke Skupnosti.
      
      23      V skladu z ustaljeno sodno prakso je verjetnost zmede verjetnost, da bi javnost lahko mislila, da obravnavani proizvodi in
         storitve izvirajo od istega podjetja ali ekonomsko povezanih podjetij. 
      
      24      Na podlagi iste sodne prakse, je verjetnost zmede treba presoditi celostno, glede na to, kako relevantna javnost zaznava obravnavane
         znake in proizvode ali storitve, in ob upoštevanju vseh relevantnih dejavnikov v konkretni zadevi, zlasti medsebojne odvisnosti
         med podobnostjo znakov in podobnostjo med proizvodi ali storitvami, ki jih označujejo (sodba Sodišča prve stopnje z dne 9.
         julija 2003 v zadevi Laboratorios RTB proti UUNT – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Recueil, str.
         II-2821, točke 31 do 33, ter že citirana sodna praksa).
      
      25      V tej zadevi so zadevni proizvodi (oblačila, in sicer oblačila za ženske in deklice) proizvodi za vsakdanjo rabo (sodbi Sodišča
         prve stopnje z dne 23. oktobra 2002 v zadevi Oberhauser proti UUNT – Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Recueil, str. II‑4359,
         točka 29, in z dne 14. oktobra 2003 v zadevi Phillips‑Van Heusen proti UUNT – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS),
         T-292/01,,Recueil,  str. II-4335, točka 43). Znamka, na kateri temelji ugovor, mora biti registrirana na ravni Skupnosti.
         Iz navedenega izhaja, da je javnost, glede na katero je treba analizirati verjetnost zmede, povprečen potrošnik v Evropski
         skupnosti.
      
      26      Med strankama ni sporno, da so proizvodi, na katere se nanašajo znamke, za katere je bila vložena prijava, ter proizvodi,
         ki jih označuje prejšnja znamka,  deloma podobni in deloma enaki. 
      
      27      V teh okoliščinah je izid tožbe odvisen od stopnje podobnosti zadevnih znakov. Tako iz ustaljene sodne prakse izhaja, da mora
         celostna presoja verjetnosti zmede, glede vizualne, fonetične ali konceptualne podobnosti spornih znakov, temeljiti na celostnem
         vtisu, ki ga le-ti ustvarjajo, predvsem ob upoštevanju njihovih razlikovalnih in prevladujočih sestavin (glej sodbo v zadevi
         BASS, že citirano, točka 47, in že citirano sodno prakso).
      
      28      Z vizualnega vidika je Odbor za pritožbe prejšnjo znamko opisal kot "sestavljeno iz dveh velikih črk „NL“, postavljeno vertikalno
         in s fantazijskim stilom črk, imenovanim angleški „Stephenson Blake“, nagnjenim na desno (točka 32 odločbe Odbora za pritožbe
         v zadevi T-117/03, točka 31, odločbe Odbora za pritožbe v zadevah T-118/03 in T-119/03 in točka 28 odločbe Odbora za pritožbe
         v zadevi T‑171/03). Sodišče prve stopnje ugotavlja, da je navedeni opis pravilen. V prejšnji znamki je mogoče z lahkoto prepoznati
         črko „L“. Le-ta se, glede na drugo črko, nahaja spodaj desno. Ker se običajno bere od leve proti desni ter od zgoraj navzdol,
         črka „L“ ni prva črka v kombinaciji črk. Med levo stranjo črke „N“, ki bi bila morda lahko vrh črke „A“, ter zgornjim delom
         črke „L“ je praznina, ki omogoča, da brez težav vidimo, da ne gre za horizontalno črto črke „A“. Iz tega izhaja, da prve črke
         ne zaznavamo kot črko „A“. Prav tako zgornjega dela črke „L“ ne zaznavamo tako, kot da sestavlja črko „O“. Na koncu je treba
         poudariti, da je treba primerjati znake takšne, kot so zavarovani, in ne, kot bi jih morda lahko zaznaval potrošnik. Dvomi,
         ki jih tožeča stranka izraža v zvezi z zaznavanjem prejšnje znamke, zato niso utemeljeni.
      
      29      Kar se tiče prijavljenih znakov, je vsak od njih sestavljen iz figurativnega znaka, sestavljenega iz črk „NL“, ki mu neposredno
         sledi beseda z velikimi črkami, v zadevah od T-117/03 do T-119/03, ter ene besede, ki vsebuje eno veliko črko in devet malih
         črk v zadevi T-171/03. V vsakem od znakov se kombinacija besed „NL“ pojavlja v krepki pisavi, medtem ko so druge besede napisane
         s tankimi črkami. Iz povedanega izhaja, da sta črki „NL“ z vizualnega vidika prevladujoča sestavina prijavljenih znamk, kot
         je bilo pravilno obrazloženo v odločbah Odbora za pritožbe.
      
      30      UUNT je pravilno opozoril, da imajo prijavljene znamke podobno oblikovno-skladenjsko strukturo. Samo prijavljena znamka NLCollection
         se rahlo razlikuje v tem, da znak ni v celoti sestavljen iz velikih črk in da se beseda NLCollection nahaja znotraj črnega
         pravokotnega okvirja. Čeprav tožeča stranka upravičeno graja dejstvo, da odločba Odbora za pritožbe z dne 15. aprila 2003,
         po zgledu odločb z dne 27. januarja 2003, ne upošteva teh posebnosti, je analiza znaka, ki jo je opravil Odbor za pritožbe,
         z vizualnega vidika vseeno pravilna, saj je kombinacija črk „NL“ vizualno prevladujoča sestavina prijavljenega znaka „NLCollection“.
      
      31      Pri vizualni primerjavi prejšnjega ter prijavljenih znakov je Odbor za pritožbe ugotovil šibko podobnost. Tožeča stranka te
         ugotovitve ni izpodbijala.
      
      32      Glede konceptualne podobnosti med obravnavanimi znaki je treba poudariti, da so prijavljeni znaki sestavljeni iz črk „NL“
         ter besed „sport“, „jeans“, „active“ in „collection“. Prejšnja znamka je sestavljena izključno iz kombinacije črk „NL“. Kot
         je pravilno ugotovil Odbor za pritožbe, „NL“ nima nobenega posebnega pomena v sektorju oblačil.
      
      33      Ravno nasprotno pa ima – na kar je upravičeno opozoril UUNT – vsaka od besed „sport“, „jeans“, „active“ in „collection“ v
         angleščini ali francoščini vsebino, ki konceptualno opisuje proizvode, ki jih označuje. V sektorju oblačil beseda „sport“
         asociira na športna oblačila oziroma oblačila v „športnem“ stilu. Beseda „jeans“ označuje oblačila iz jeansa. Beseda „collection“
         označuje skupek modelov, izdelanih za eno sezono. Beseda „active“ označuje predvsem namen proizvodov, in sicer oblačila za
         aktivne osebe oziroma, ki omogočajo biti aktiven.
      
      34      Sodišče prve stopnje ponovno poudarja, da javnost praviloma ne upošteva opisne sestavine, ki je del kompleksne znamke, kot
         razlikovalnega in prevladujočega elementa pri celostnem vtisu, ki ga le-ta ustvarja (sodba Sodišča prve stopnje z dne 3. julija
         2003 v zadevi Alejandro proti UUNT – Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Recueil, str. II-2251, točki 35 in 36, v postopku
         pritožbe).
      
      35      V obravnavani zadevi prijavljeni znaki vsebujejo sestavine, ki imajo, vsaj za angleško in francosko govorečo javnost, vsebino,
         ki konceptualno opisuje proizvode, ki jih označuje. Odbor za pritožbe je torej pravilno ugotovil, da je vsaj glede na to javnost
         s konceptualnega vidika prevladujoča sestavina prijavljenih znamk kombinacija črk „NL“, ki je izključna sestavina prejšnje
         znamke.
      
      36      Glede slušne podobnosti je treba poudariti, ob upoštevanju analize iz točk 28 do 30 zgoraj, ki se nanaša na vizualno podobnost,
         da se prejšnja znamka, sestavljena iz črk „N“ in „L“, izgovarja kot „N-L“ v večini jezikov Evropskih skupnosti, med drugim
         tudi v francoščini in angleščini. Prijavljena znamka NLSPORT se bo – vsaj v angleščini in francoščini – izgovarjala „N-L-sport“.
         Druge prijavljene znamke se bodo izgovarjale „N-L-jeans“, „N-L-active“ in „N‑L‑collection“. Iz navedenega izhaja, da bo s
         slušnega vidika kombinacija črk „N-L“, ki sestavlja prejšnjo znamko, vsebovana v vseh prijavljenih znamkah. Torej bodo – vsaj
         francosko ali angleško govoreči potrošniki – besede „sport“, „jeans“, „active“ in „collection“ zaznali kot opisne sestavine
         proizvodov oziroma njihovo namembnost. Izhajajoč iz povedanega je kombinacija črk „NL“ – vsaj glede te javnosti – s fonetičnega
         vidika prevladujoča sestavina. Zato je treba ugotovitve Odbora za pritožbe v točki 33 (zadeva T-117/03), točki 32 (zadeve
         T-118/03 in T‑119/03) in točki 29 (zadeva T-171/03) odločb Odbora za pritožbe potrditi. Prav tako je treba ugotoviti, da odbor
         ni ugotovil fonetične enakosti med znakoma, temveč fonetično enakost med prevladujočo sestavino prijavljenih znakov „NL“ ter
         kombinacijo črk „NL“ prejšnje znamke.
      
      37      Popolna vključenost znaka prejšnje znamke v prevladujočo sestavino vsakega od prijavljenih znakov omogoča sklep, da gre za
         pomembno fonetično podobnost (glej kot nasproten primer zgoraj navedeno sodbo Fifties, točka 40).
      
      38      Tožeča stranka trdi, da Odbor za pritožbe ni opravil celostne presoje podobnosti med znaki, temveč je razdelil prijavljene
         znake v kombinacijo črk „NL“ ter besede „sport“, „jeans“, „active“ in „collection“
      
      39      V zvezi s tem je treba poudariti, da čeprav povprečen potrošnik običajno zazna znamko kot celoto in ne preučuje njenih posameznih
         podrobnosti (sodba Sodišča z dne   11. novembra 1997 v zadevi SABEL, C-251/95, Recueil, str. I-6191, točka 23), si na splošno
         lažje zapomnimo prevladujoče in razlikovalne značilnosti znaka (glej v tem smislu  zgoraj navedeno sodbo Fifties, točki 47
         in 48). Posledično torej Odboru za pritožbe ni mogoče očitati, da je preizkusil, katere so – s stališča potrošnika – tiste
         razlikovalne in prevladujoče sestavine, ki si jih zapomni.
      
      40      Torej je Odbor za pritožbe pravno pravilno ugotovil obstoj fonetične in konceptualne podobnosti zadevnih znakov. 
      
      41      Glede celostne presoje verjetnosti zmede je Odbor za pritožbe ugotovil obstoj navedene verjetnosti zaradi fonetične in konceptualne
         podobnosti znakov, enakosti proizvodov in pogojev trženja v sektorju oblačil, v katerem je uporaba podznamk pogosta in je
         običajno, da ima posamezen znak več pojavnosti. Tožeča stranka izpodbija to ugotovitev iz dveh razlogov.
      
      42      Prvič, tožeča stranka meni, da je v sektorju oblačil stopnja pozornosti, ki jo  povprečen potrošnik nameni znamkam, še posebej
         visoka, zato ga je težko zavesti. 
      
      43      Glede navedenega je treba poudariti, da se stopnja pozornosti potrošnika lahko spreminja, odvisno od kategorije zadevnih proizvodov
         ali storitev (glej po analogiji sodbo Sodišča z dne 22. junija 1999 v zadevi Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Recueil, str. I-3819,
         točka 26). Kot UUNT pravilno opozarja, ne zadostuje, da stranka zatrjuje, da je v določenem sektorju potrošnik posebno pozoren
         na znamke, ne da bi podkrepila svojo trditev z dejstvi ali dokazi. Glede sektorja oblačil je Sodišče prve stopnje ugotovilo,
         da le-ta obsega proizvode, ki so zelo različne kakovosti in imajo zelo različne cene. Čeprav je mogoče, da je porabnik bolj
         pozoren na izbiro ene znamke pri nakupu posebej dragega oblačila, se takšnega odnosa porabnika glede na celoto proizvodov
         v zadevnem sektorju ne more domnevati brez kakršnihkoli dokazov. Iz povedanega izhaja, da je treba to navedbo zavrniti.
      
      44      Drugič, tožeča stranka navaja, da imajo kombinacije črk že po naravi šibek razlikovalni učinek. Poleg tega si po mnenju tožeče
         stranke s fonetičnega vidika ni mogoče prisvojiti kombinacije črk, pri tem se tožeča stranka sklicuje na odločbo Tribunal
         Supremo z dne 21. januarja 1993 glede znaka, sestavljenega iz črke „D“. Na koncu tožeča stranka opozarja, da obstaja več nacionalnih
         znamk ter znamk Skupnosti, ki vsebujejo element „NL“ in za katere verjetnost zmede ni bila ugotovljena. 
      
      45      Glede obstoja več registracij, ki vsebujejo kombinacijo črk „NL“, je Sodišče prve stopnje ugotovilo, da tožeča stranka ni
         izkazala, da bi šlo za primere, ki bi jih bilo mogoče v obravnavani zadevi uporabiti. UUNT je prav tako opozoril, čemur ni
         bilo ugovarjano, da zoper registracije Skupnosti, ki jih tožeča stranka navaja, niso bili nikoli vloženi ugovori. Glede odločbe
         Tribunal Supremo UUNT pravilno opozarja, da se nanaša na primer znamke, ki je sestavljena iz ene črke. Končno je treba tudi
         spomniti, da je zakonitost odločb Odborov za pritožbe treba presojati izključno na podlagi Uredbe št. 40/94, kot jo razlaga
         sodišče Skupnosti (sodba BUDMEN, že citirana, točka 61, ter citirana sodna praksa). Iz povedanega izhaja, da je ta del navedb
         neupoštevan.
      
      46      Glede teze, po kateri prejšnja znamka ne more imeti monopola nad fonetičnim vidikom „NL“, se z navedeno navedbo v bistvu zanika
         razlikovalni učinek znamke s slušnega vidika in posledično ugotavlja, da fonetična podobnost ne more prispevati k verjetnosti
         zmede v smislu člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94.
      
      47      Iz člena 4 Uredbe št. 40/94 tako izhaja, da je znamka Skupnosti lahko sestavljena iz kakršnihkoli znakov, ki jih je mogoče
         grafično predstaviti, kot so besede in črke, pod pogojem, da se s pomočjo teh znakov blago in storitve nekega podjetja lahko
         razlikujejo od blaga in storitev drugih podjetij. To pomeni, da je zakonodajalec izrecno vključil znake, sestavljene iz ene
         črke ali kombinacije črk, v seznam primerov iz člena 4 te Uredbe, ki navaja, kateri znaki lahko sestavljajo znamko Skupnosti,
         pod pogojem, da niso podani absolutni ali relativni pogoji za zavrnitev, ki bi nasprotovali registraciji. 
      
      48      Člena 7 in 8 Uredbe št. 40/94 o zavrnitvi registracije ne določata posebnih pravil za znake, sestavljene iz kombinacije črk,
         ki ne sestavljajo besede. Za celostno presojo verjetnosti zmede s primerjavo teh znakov se na podlagi člena 8(1)(b)Uredbe
         št. 40/94 načeloma uporabljajo enaka pravila kot za besedne znake, ki obsegajo besedo, ime ali fantazijsko sestavino. Torej
         je treba zavrniti tezo tožeče stranke, da  znaki, sestavljeni iz kombinacije črk, že po svoji naravi s fonetičnega vidika
         nimajo nikakršnega razlikovalnega učinka.
      
      49      Vendar pa je treba poudariti, da pri celostni presoji verjetnosti zmede vizualni, slušni ali konceptualni vidiki spornih znakov
         nimajo vedno enake teže. Analizirati je treba objektivne okoliščine, v katerih se znamke lahko pojavljajo na trgu (sodba BUDMEN,
         že citirana, točka 57). Pomembnost elementov podobnosti ali razlikovanja med znaki je lahko odvisna zlasti od notranjih značilnosti
         slednjih ali pogojev trženja proizvodov ali storitev, ki jih sporne znamke označujejo. Kadar se proizvodi, ki jih znamke označujejo,
         prodajajo v samopostrežnih trgovinah, v katerih si potrošnik sam izbere proizvod in se mora torej zanesti predvsem na videz
         znaka na proizvodu, je vizualna podobnost na splošno bolj pomembna. Če pa se, nasprotno, zadevni proizvod prodaja predvsem
         ustno, ima večjo težo slušna podobnost znakov.
      
      50      Tožeča stranka ni uveljavljala obstoja posebnih pogojev trženja. Na splošno si stranke v trgovinah z oblačili lahko ali same
         izberejo oblačila, ki jih želijo kupiti, ali jim pomagajo prodajalci. Če ustnega sporočanja glede proizvoda in znamke ni mogoče
         izključiti, se oblačila običajno izbirajo na vizualni način. Iz tega izhaja, da bo običajno prišlo do vizualnega zaznavanja
         spornih znamk pred nakupom. Zaradi tega dejstva ima vizualni vidik večji pomen pri celostni presoji verjetnosti zmede.
      
      51      V sektorju oblačil ista znamka pogosto obstaja v več različicah, odvisno od vrste proizvoda, ki ga označuje. V tem sektorju
         je prav tako običajno, da isto proizvodno podjetje uporablja enake podznamke, in sicer znamke, ki izhajajo iz glavne znamke
         in imajo neko skupno prevladujočo sestavino, zaradi razlikovanja med različnimi proizvodnimi linijami (sodba Fifties, že citirana,
         točka 49, in BUDMEN, že citirana, točka 57). V obravnavani zadevi konceptualna vsebina prijavljenih znamk poudarja njihovo
         zaznavanje s strani porabnika kot podznamk znamke „NL“. Čeprav bi bil potrošniku predstavljen samo en od spornih znakov, bi 
         njegovo ločeno zaznavanje „NL“ s krepko pisavo ter naslednje besede, ki vzbujajo misel, da gre za obleke določenega stila,
         lahko vodili potrošnika k temu, da bi ga zaznaval kot podznamko znamke „NL“. Poleg tega bi bil različen grafičen prikaz kombinacije
         črk „NL“ v prijavljenih znakih, v primerjavi s prejšnjo znamko „NL“, lahko zaznan kot posebna pojavnost slednje. Torej je
         treba sklep Odbora za pritožbe, po katerih ni mogoče izključiti, da bi potrošnik prijavljene znamke zaznaval kot posebne proizvodne
         linije, ki izvirajo od podjetja, ki je imetnik prejšnje znamke, potrditi.
      
      52      Sodišče prve stopnje opozarja, da člen 8(1)(b)Uredbe št. 40/94 zahteva, da mora obstajati verjetnost zmede in ne da bi bilo
         treba dokazovati zmedo. V navedenih pogojih je, čeprav bi Odbor za pritožbe lahko bolj poglobljeno preizkusil poseben grafični
         prikaz kombinacije črk „NL“ v prejšnji znamki, ki se po videzu razlikuje od tiste v črkah „NL“ v prijavljenih znamkah in je
         najbolj izrazita notranja sestavina prejšnje znamke, rezultat, do katerega je prišel Odbor za pritožbe, še vedno pravilen.
         Glede na enakost proizvodov in pogojev za trženje, navedenih v zgornji točki, v obravnavani zadevi stopnja podobnosti med
         znaki zadostuje za ugotovitev o obstoju verjetnosti zmede.
      
      53      Iz navedenega izhaja, da izključni tožbeni razlog kršitve člena 8(1)(b)Uredbe št. 40/94 ni utemeljen. Posledično je treba
         tožbo zavrniti.
      
       Stroški
      54      V skladu s členom 87(2) poslovnika Sodišče prve stopnje stranki, ki z zahtevkom ni uspela, naloži plačilo stroškov, če so
         bili ti priglašeni. Ker tožeča stranka z zahtevkom ni uspela, se ji v skladu z zahtevki UUNT naloži plačilo stroškov, ki jih
         je ta priglasil.
      
      Iz teh razlogov je
      SODIŠČE PRVE STOPNJE (drugi senat)
      razsodilo:
      1)      Tožba se zavrne.
      2)      Tožeči stranki se naloži plačilo stroškov.
      
               Pirrung 
            
            
                Meij 
            
            
                Forwood 
            
         Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourgu, 6. oktobra 2004.
      
               Sodni tajnik 
            
             
            
                      Predsednik
            
         
               H. Jung 
            
             
            
                      J. Pirrung
            
         *Jezik postopka: španščina.