CELEX: 62005CC0287
Language: lt
Date: 2007-03-29
Title: Generalinės advokatės Kokott išvada, pateikta 2007 m. kovo 29 d. # D. P. W. Hendrix prieš Raad van Bestuur van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. # Prašymas priimti prejudicinį sprendimą: Centrale Raad van Beroep - Nyderlandai. # Darbuotojų migrantų socialinė apsauga - EB 12, 17,18 ir 39 straipsniai - Reglamentas (EEB) Nr. 1408/71 - 4 straipsnio 2a ir 10a dalis bei IIa priedas - Reglamentas (EEB) Nr. 1612/68 - 7 straipsnio 1 dalis - Socialinės specialios neįmokinės išmokos - Nyderlandų išmokos jauniems neįgaliems asmenims - Išmoka, kurios mokėjimo negalima pervesti. # Byla C-287/05.

GENERALINĖS ADVOKATĖS
      JULIANE KOKOTT IŠVADA,
      pateikta 2007 m. kovo 29 d.(1)
      
      Byla C‑287/05
      D. P. W. Hendrix
      prieš
      Raad van Bestuur van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
      (Centrale Raad van Beroep pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą)
      
      „Socialinė apsauga – Specialios neįmokinės išmokos – Laisvas darbuotojų judėjimas – Sąjungos pilietybė“I –    Įvadas
      1.        Pagal įstatymą dėl išmokų jauniems neįgaliems asmenims nedarbingumo atveju (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten,
         toliau – Wajong) Nyderlanduose gyvenantys jauni neįgalūs asmenys, kurie visiškai arba iš dalies yra nedarbingi, gauna piniginę išmoką. Išmoka
         pakeičia atlyginimą arba jį papildo iki minimalaus atlyginimo sumos.
      
      2.        Sprendime Kersbergen-Lap ir Dams-Schipper(2), priimtame jau po to, kai buvo pateiktas šis prašymas priimti prejudicinį sprendimą, Teisingumo Teismas nusprendė, kad Wajong išmoka Reglamento Nr. 1408/71(3) 4 straipsnio 2a dalies prasme yra speciali neįmokinė išmoka, kuri pagal šio reglamento 10a straipsnį neturi būti mokama ne
         rezidentams. Toje byloje ieškovės buvo nedirbančios, todėl joms mokama išmoka visiškai pakeitė atlyginimą.
      
      3.        Skirtingai nei minėtoje byloje, D. P. W. Hendrix, apeliantas pagrindinėje byloje, yra darbuotojas. Kadangi jis uždirbo mažiau,
         nei įstatymais nustatytas minimalus atlyginimas, pagal Wajong jis gavo piniginę išmoką, kaip papildomą išmoką prie atlyginimo tol, kol gyveno Nyderlanduose. Jam persikėlus į Belgiją,
         išmokos mokėjimas buvo nutrauktas.
      
      4.        Todėl, be išmokos vertinimo Reglamento Nr. 1408/71 požiūriu, Centrale Raad van Beroep iškelia klausimą, ar darbuotojas gali remtis darbuotojų judėjimo laisve prieš valstybę narę, kurios pilietis jis yra, jei
         jis šioje valstybėje dirba, o gyvena kitoje valstybėje narėje. Jeigu šiomis aplinkybėmis darbuotojų judėjimo laisvė yra taikytina,
         tai kyla klausimas, kiek su tuo suderinamos Reglamento Nr. 1408/71 nuostatos dėl specialių neįmokinių išmokų. Taip pat teismas
         prašo išnagrinėti atitinkamų nuostatų atitiktį Sąjungos piliečių judėjimo laisvei, numatytai EB 18 straipsnyje.
      
      II – Teisinis pagrindas
      A –    Bendrijos teisės aktai
      5.        Reglamento Nr. 1612/68(4) 7 straipsnio 1 ir 2 dalys numato:
      
      „1. Darbuotojui, jei jis yra valstybės narės pilietis, turi būti sudarytos tos pačios įdarbinimo ir darbo sąlygos, kaip ir
         piliečiui tos valstybės narės, kurioje jis dirba, neatsižvelgiant į jo pilietybę, ypač nustatant atlyginimą ir atleidžiant
         iš darbo, o bedarbystės atveju – grąžinant arba vėl priimant į darbą.
      
      2. Jis naudojasi tomis pačiomis socialinėmis ir mokestinėmis lengvatomis kaip ir vietiniai darbuotojai.“
      6.        Reglamento Nr. 1612/68 42 straipsnio 2 dalis numato:
      
      „Šis reglamentas neturi įtakos priemonėms, kurių imamasi pagal Sutarties 51 straipsnį.“
      7.        Reglamento Nr. 1408/71 4 straipsnis nurodo:
      
      „1.Šis reglamentas taikomas visiems teisės aktams, kurie apima šias socialinės apsaugos sritis:
      a) ligos ir motinystės išmokas;
      b) invalidumo išmokas, įskaitant tas, kurios skirtos darbingumui išsaugoti ar atgauti;
      <…>
      2. Šis reglamentas taikomas visoms bendrosioms ir specialioms socialinės apsaugos sistemoms, nepaisant to, ar jos susijusios,
         ar nesusijusios su įmokų mokėjimu, bei sistemoms, susijusioms su darbdavio ar laivo savininko atsakomybe mokant 1 dalyje nurodytas
         išmokas.
      
      2a. Šis reglamentas taip pat taikomas specialioms neįmokinėms išmokoms, kurios mokamos pagal teisės aktus ar kitas sistemas
         nei tos, kurios nurodytos 1 punkte arba neįtraukiamos pagal 4 punkto nuostatas, jeigu tokios išmokos yra numatytos:
      
      a) teikti papildomą, pakeičiantį ar pagalbinį draudimą nuo rizikos, kurią apima 1 dalies nuo a iki h pastraipose nurodytos
         socialinės apsaugos sritys;
      
      b) arba tik kaip speciali neįgaliųjų asmenų apsauga.
      2b. Šis reglamentas netaikomas valstybės narės teisės aktų nuostatoms dėl specialių neįmokinių išmokų, nurodytoms II priedo
         III skirsnyje, kurie galioja tik jos teritorijos daliai.
      
      <…>
      4. Šis reglamentas (ne)taikomas socialinei <…> paramai <…>.“
      8.        Reglamento Nr. 1408/71 10a straipsnio 1 dalis numato tokias specialiąsias neįmokines išmokas pagal 4 straipsnio 2a dalį reglamentuojančias
         nuostatas:
      
      „Nepaisant 10 straipsnio ir III antraštinės dalies nuostatų, asmenims, kuriems taikomas šis reglamentas, 4 straipsnio 2a dalyje
         nurodytos specialios neįmokinės išmokos pinigais mokamos tiktai valstybės narės, kurioje jie gyvena, teritorijoje pagal tos
         valstybės teisės aktus, su sąlyga, kad tokios išmokos yra išvardytos IIa priede. Tokias išmokas moka ir jų išlaidas padengia
         gyvenamosios vietos įstaiga.“
      
      9.        Reglamento Nr. 1408/71 IIa priedo Q punkte yra nurodytas Nyderlandų įstatymas dėl išmokų jauniems neįgaliems asmenims nedarbingumo
         atveju.
      
      10.      Reglamento Nr. 1408/71 95b straipsnio 8 dalis numato:
      
      „Taikant Reglamento 1247/92/EEB 1 straipsnį negalima atsisakyti mokėti išmokų, kurias iki šio reglamento įsigaliojimo valstybių
         narių kompetentingos įstaigos buvo skyrusios pagal Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 III antraštinės dalies nuostatas, ir kurioms
         taikomos pastarojo reglamento 10 straipsnio nuostatos.“
      
      B –    Nacionalinės teisės aktai
      11.      Pagal Įstatymą dėl draudimo nuo nedarbingumo (Wet op de arbeitsongeschiktheidsverzekering, toliau – WAO) pagal darbo sutartį
         dirbantys asmenys Nyderlanduose yra apdraudžiami nuo nedarbingumo nuo pirmosios darbo dienos. Kai asmenys dėl neįgalumo visiškai
         negali dirbti arba iš pradžių dirba ribotai, tai jie negauna išmokų pagal WAO.
      
      12.      Iki 1998 metų pradžios Nyderlanduose galiojo Bendrasis įstatymas dėl nedarbingumo (Algeme Arbeidsongeschiktheidswet, toliau
         –AAW), kuris numatė visų Nyderlandų gyventojų, kurie nebuvo apdrausti pagal WAO, draudimą nuo nedarbingumo. Beje, pagal AAW
         asmenys, kurie sulaukę septyniolikos metų jau buvo nedarbingi, nuo aštuoniolikos metų galėjo gauti minimalią išmoką, skirtą
         jauniems neįgaliems asmenims. Išmokos pagal AAW finansuojamos iš draudėjų įmokų, kurių dydis priklausė nuo apmokestinamųjų
         pajamų.
      
      13.      1998 m. sausio 1 d. AAW dalis, kuri svarbi šiuo atveju, buvo pakeista 1997 m. balandžio 24 d. Įstatymu dėl išmokų jauniems
         neįgaliems asmenims nedarbingumo atveju (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, toliau – Wajong). Wajong specialioms jaunų neįgalių asmenų grupėms numato išmokas, atsižvelgiant į Nyderlanduose nustatytą minimalų pragyvenimo lygį.
      
      14.      Teisė į išmokas pagal Wajong, kurios yra beveik išimtinai finansuojamos iš valstybės lėšų, nepriklauso nuo asmeninių poreikių. Tačiau išmokos yra sumažinamos,
         kai išmokos gavėjas gauna pajamas iš darbo.
      
      15.      Priešingai tam, kas buvo numatyta pagal ankstesnį AAW, išmokos pagal Wajong užtikrinamos tik neįgaliems asmenims, kurie gyvena Nyderlanduose. Nuo 2002 m. rugsėjo 1 d. Wajong numato teisingumo išlygą, pagal kurią galima nukrypti nuo reikalavimo gyventi Nyderlanduose, jei teisės į išmoką praradimas
         sukeltų didelę neteisybę. Taip gali būti, pavyzdžiui, kai jaunas neįgalus asmuo turi gydytis užsienyje, kai jis užsienyje
         gali pradėti dirbti darbą, kuris jam atveria grąžinimo į darbą perspektyvą, arba kai asmuo, nuo kurio jis yra priklausomas,
         nes prižiūrimas, yra priverstas gyventi už Nyderlandų teritorijos ribų. 
      
      16.      Pagal Įstatymą dėl neįgalių darbuotojų grąžinimo į darbą (Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten , toliau – Wet REA)
         darbdavys gali būti atleistas nuo pareigos mokėti įstatymais nustatytą minimalų atlyginimą neįgaliems darbuotojams, kurių
         atliktas darbas yra aiškiai mažesnis, nei įprastai atliekamas darbas.
      
      III – Faktinės aplinkybės ir procesas
      17.      Nyderlandų pilietis D. P. W. Hendrix yra gimęs 1975 m. rugsėjo 26 dieną. Jis turi protinę negalią, dėl kurios yra nedarbingas
         nuo 80 iki 100 %. Nuo 1993 m. rugsėjo 26 d. jam paskirta išmoka pagal AAW.
      
      18.      Nuo 1994 m. vasario 1 d. D. P. W. Hendrix dirbo „Pasidaryk pats“ parduotuvėje Nyderlanduose. Jo dardavys pagal Wet REA buvo
         atleistas nuo pareigos mokėti D. P. W. Hendrix įstatymais nustatytą minimalų atlyginimą. Todėl D. P. W. Hendrix uždirbo tik
         70 % minimalaus atlyginimo ir atitinkamai gavo tokio dydžio Wajong išmoką, kokia priklauso esant 25–35 % nedarbingumui.
      
      19.      1999 m. birželio 1 d. D. P. W. Hendrix persikėlė gyventi į Belgiją, bet išsaugojo savo darbo vietą Nyderlanduose. 1999 m.
         birželio 28 d. Sprendimu Raad van Bestuur van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (toliau - atsakovė) nuo 1999 m. liepos 1 d. nutraukė Wajong išmokos mokėjimą. Kadangi D. P. W. Hendrix darbdavys ir toliau buvo atleistas nuo pareigos mokėti minimalų atlyginimą ir
         atsisakė padidinti atlyginimą, tai darbo santykiai pasibaigė. Nuo 1999 m. liepos 5 d. D. P. W. Hendrix dirbo kitoje „Pasidayk
         pats“ parduotuvėje, kur jis gavo įstatymais nustatytą minimalų atlyginimą(5). 2001 metais D. P. W. Hendrix sugrįžo gyventi į Nyderlandus.
      
      20.      Po nesėkmingo administracinio proceso D. P. W. Hendrix pareiškė ieškinį dėl Wajong išmokos mokėjimo nutraukimo Rechtbank Amsterdam, kuris 2001 m. kovo 16 d. Sprendimu ieškinį atmetė. Nagrinėdamas apeliacinį skundą Centrale Raad van Beroep pagal EB 234 straipsį 2005 m. liepos 15 d. Nutartimi pateikė Teisingumo Teismui šiuos prejudicinius klausimus:
      
      1.      Ar Reglamento Nr. 1408/71 IIa priede nurodyta išmoka pagal Wajong turi būti laikoma specialia neįmokine išmoka Reglamento Nr. 1408/71 4 straipsnio 2a dalies prasme, ir todėl tokiems asmenims,
         kaip antai apeliantas pagrindinėje byloje, taikytina tik Reglamento Nr. 1408/71 10a straipsnyje įtvirtinta koordinavimo taisyklė?
         Ar atsakant į šį klausimą yra svarbu tai, kad suinteresuotasis asmuo iš pradžių gaudavo išmoką (finansuojamą įmokomis) neįgaliems
         jauniems asmenims pagal AAW, kuri įstatymu nuo 1998 m. sausio 1 d. buvo pakeista išmoka pagal Wajong?
      
      2.      Jei atsakymas į pirmąjį klausimą būtų teigiamas, ar darbuotojas gali remtis EB 39 straipsniu, kurį įgyvendino Reglamento Nr. 1612/68
         7 straipsnis, prieš valstybę narę, kurios pilietis jis yra, jei dirbo tik šioje valstybėje narėje, bet gyvena kitos valstybės
         narės teritorijoje?
      
      3.      Jei į pirmus du klausimus būtų atsakyta teigiamai, ar EB 39 straipsnis, įgyvendintas Reglamento Nr. 1612/68 7 straipsnio 2 dalimi,
         turi būti aiškinamas kaip reiškiantis, kad su pastarąja nuostata visuomet yra suderinama teisės sistemos nuostata, išmokos
         suteikimą ar mokėjimo tęsimą sąlygojanti suinteresuoto asmens gyvenimu valstybės narės, kurios teisė yra taikytina, teritorijoje,
         kai ši teisė numato neįmokinę išmoką Reglamento Nr. 1408/71 4 straipsnio 2a dalies prasme, ir kuri yra nurodyta šio reglamento
         IIa priede?
      
      4.      Jei į pirmus du klausimus būtų atsakyta teigiamai, tačiau atsakymas į trečiąjį klausimą būtų neigiamas, ar Bendrijos teisė
         (įskaitant Reglamento Nr. 1612/68 7 straipsnio 2 dalį ir EB 39 straipsnį, taip pat EB 12 ir 18 straipsnius) turi būti aiškinama
         kaip reiškianti, kad Wajong pobūdis gali pakankamai pateisinti tai, kad Sąjungos piliečiui, kuris visą darbo dieną dirba Nyderlanduose, ir dėl to jam
         taikomi tik Nyderlandų teisės aktai, keliama gyvenamosios vietos sąlyga?
      
      IV – Teisinis vertinimas
      A –    Dėl pirmojo prejudicinio klausimo – išmokos priskyrimas specialiai neįmokinei išmokai Reglamento Nr. 1408/71 prasme
      21.      Savo pirmuoju klausimu Raad van Beroep iš esmės nori sužinoti, ar Wajong numatyta išmoka turi būti laikoma specialia neįmokine išmoka Reglamento Nr. 1408/71 4 straipsnio 2a dalies prasme, kuriai
         taikytina tik šio reglamento 10a straipsnyje įtvirtinta koordinavimo taisyklė.
      
      22.      Teisingumo Teismas jau yra atsakęs teigiamai į šį klausimą sprendime Kersbergen(6), nes aptariama išmoka yra numatyta Reglamento Nr. 1408/71 IIa priede ir turi neįmokinį ir specialų pobūdį. Ši išmoka yra speciali
         išmoka dėl to, kad ji yra, viena vertus, susijusi su socialinės apsaugos invalidumo išmokomis pagal Reglamento Nr. 1408/71
         4 straipsnio 1 dalies b punktą ir, kita vertus, su socialine parama. Išmoka turi užtikrinti minimalias pajamas socialiai silpnai
         grupei (jauniems neįgaliems asmenims)(7).
      
      23.      Tai, kad Wajong išmoka suteikiama nesant būtinybės atsižvelgti į asmeninius finansinius poreikius(8), Teisingumo Teismo nuomone, nepaneigia to, kad ji panaši į socialinę paramą. Priešingai, pakanka to, kad išmokas gaunanti
         grupė, sudaryta iš jaunų neįgalių asmenų, apskritai neturėtų pakankamų pragyvenimo pajamų(9).
      
      24.      Pirmuoju prejudiciniu klausimu Centrale Raad van Beroep iš esmės taip pat klausia, ar turi reikšmės tai, kad suinteresuotasis asmuo pirmiausia gavo iš įmokų finansuojamą AAW išmoką
         jauniems neįgaliems asmenims, kuriai gauti nebuvo keliamas gyvenamosios vietos reikalavimas. Tačiau 1998 m. sausio 1 d. ši
         išmoka buvo pakeista Wajong numatyta išmoka. 
      
      25.      Šiuo atžvilgiu Teisingumo Teismas sprendime Kersbergen taip pat jau yra konstavęs, kad, išmokas gaunantis asmuo netenka galimybės pasiremti įgytų teisių išsaugojimo principu, kai
         jis persikelia gyventi į užsienį po to, kai AAW išmoką pakeitė Wajong išmoka(10). Kadangi D. P. W. Hendrix 1999 m. birželio 1 d. persikėlė į Belgiją, tai jis negali pasiremti šiuo teisiniu principu. Nesant
         kitokių pereinamųjų nuostatų, gyvenamosios vietos pakeitimo teisinės pasekmės turi būti įvertintos pagal tuo metu buvusias
         teisines aplinkybes.
      
      26.      Šiuo atveju negalima remtis Reglamento Nr. 1408/71 95b straipsnio 8 dalimi, nes D. P. W. Hendrix iki 1992 m. birželio 1 d.
         negavo išmokų, kurių mokėjimas pagal šią nuostatą negali būti nutrauktas.
      
      27.      Taigi pirmiausia reikia pripažinti, kad Wajong išmoka turi būti laikoma specialia neįmokine išmoka Reglamento Nr. 1408/71 4 straipsnio 2a dalies prasme, kuriai taikytina
         šio reglamento 10a straipsnyje įtvirtinta koordinavimo taisyklė. Tas pats galioja ir tuo atveju, kai suinteresuotasis asmuo
         pirmiausia gavo iš įmokų finansuojamą išmoką, kuri 1998 m. sausio 1 d. buvo pakeista Wajong numatyta išmoka. 
      
      28.      Galiausiai reikia išsiaiškinti, ar šios bylos aplinkybėmis gyvenamosios vietos reikalavimas pagal Reglamento Nr. 1408/71 10a straipsnį
         yra suderinamas su nuostatomis dėl darbuotojų judėjimo laisvės.
      
      B –    Dėl antrojo prejudicinio klausimo – teisė pasinaudoti darbuotojų judėjimo laisve prieš valstybę narę, kurios pilietis asmuo
            yra
      29.      Antruoju prejudiciniu klausimu Centrale Raad van Beroep iš esmės nori sužinoti, ar darbuotojas gali remtis EB 39 straipsniu, kurį įgyvendino Reglamento Nr. 1612/68 7 straipsnis,
         prieš valstybę narę, kurios pilietis jis yra, jei dirbo ir vis dar dirba tik šioje valstybėje narėje, bet gyvena kitoje valstybėje
         narėje.
      
      30.      Wajong išmoka patenka į Reglamento Nr. 1612/68 7 straipsnio 2 dalies taikymo sritį, nes ji skiriama nacionaliniams darbuotojams
         pirmiausia dėl to, kad jie yra darbuotojai arba dėl jų gyvenamosios vietos nacionalinėje teritorijoje fakto(11). 
      
      31.      Reglamento Nr. 1612/68 7 straipsnis konkretina EB 39 straipsnyje įtvirtintą diskriminavimo draudimą suteikiant socialines
         lengvatas(12). Reglamento Nr. 1612/68 7 straipsnio 2 dalis priimančiajai valstybei narei draudžia dėl pilietybės skirtingai vertinti darbuotojus
         iš kitų valstybių narių negu nacionalinius darbuotojus. Todėl ši nuostata, atrodo, neužtikrina EB 39 straipsnyje numatytos
         garantijos, kuria, neatsižvelgiant į gyvenamąją vietą ir pilietybę, gali remtis kiekvienas Bendrijos pilietis, kuris naudojasi
         laisvo darbuotojų judėjimo teise(13). Tačiau Teisingumo Teismas lygiagrečiai taiko abi nuostatas ir Reglamento Nr. 1612/68 7 straipsnį aiškina taip pat, kaip
         EB 39 straipsnį(14). Todėl šiuo atveju į abi šias nuostatas galima atsižvelgti kartu.
      
      32.      Sutarties nuostatos dėl laisvo asmenų judėjimo ir jas įgyvendinantys aktai negali būti taikomi tokiai veiklai, kurios visi
         svarbūs elementai yra susiję tik su viena valstybe nare(15). Tam, kad situacija patektų į darbuotojų judėjimo laisvės taikymo sritį, kai nėra tiesioginės diskriminacijos dėl pilietybės
         ir darbuotojas remiasi darbuotojų judėjimo laisve prieš valstybę narę, kurios pilietis jis yra, reikia kitų užsienio elementų.
         
      
      33.      Nagrinėjamoje byloje užsienio elementą sudaro tai, kad D. P. W. Hendrix gyvena Belgijoje, o dirba pagal darbo sutartį Nyderlanduose.
         Kiekvieną dieną jis, kaip pasienio darbuotojas(16), vyksta iš vienos valstybės narės į kitą atlikti savo profesinės veiklos.
      
      34.      Atsakovas, Nyderlandų vyriausybė ir Jungtinės Karalystės vyriausybė nesutinka su tokiu požiūriu, tvirtindamos, kad darbuotojas
         gali remtis EB 39 straipsniu prieš valstybę narę, kurios pilietis jis yra, tik pasinaudojęs laisvo darbuotojų judėjimo teise(17). Pagal sprendimą Werner(18) taip nėra, kai suinteresuotasis asmuo nuolat dirba savo gimtoje valstybėje, o gyvena kitoje valstybėje narėje.
      
      35.      Tačiau vėlesniame sprendime Van Pommeren-Bourgondiën(19) Teisingumo Teismas patvirtino teisę pasinaudoti darbuotojų judėjimo laisve panašioje situacijoje. Šioje byloje ieškovė buvo
         Nyderlandų pilietė, kuri gyveno Belgijoje ir per visą savo profesinę karjerą dirbo Nyderlanduose. Dėl gyvenamosios vietos
         ji buvo savanoriškai, o ne privalomai draudžiama socialiniu draudimu Nyderlanduose ir turėjo mokėti didesnes įmokas nei Nyderlanduose
         gyvenantys asmenys. Reglamentas Nr. 1408/71 neužkirto kelio šiai praktikai.
      
      36.      Tačiau Teisingumo Teismas nusprendė, kad su EB 39 straipsniu nesuderinama yra tai, kad tų pačių socialinės apsaugos sričių
         atžvilgiu valstybėje negyvenančių asmenų draudimo sąlygos yra mažiau palankios nei privalomojo draudimo, taikomo joje gyvenantiems
         asmenims, sąlygos(20). Tai, kad A. J. Van Pommeren-Bourgondiën visuomet dirbo Nyderlanduose ir persikėlė į Belgiją tik gyventi, akivaizdžiai nepašalina
         darbuotojų judėjimo laisvės taikymo.
      
      37.      Sprendime Ritter-Coulais(21) Teisingumo Teismas labai aiškiai patvirtino šią savo poziciją, paaiškindamas, kad:
      
      „<…> neatsižvelgiant į gyvenamąją vietą ir pilietybę visi Bendrijos piliečiai, kurie naudojosi laisvo darbuotojų judėjimo
         teise ir kurie vertėsi profesine veikla kitoje valstybėje narėje, patenka į Sutarties 48 straipsnio (po pakeitimo –EB 39 straipsnio)
         taikymo sritį.
      
      Iš to išplaukia, kad sutuoktiniai Ritter‑Coulais, dirbantys kitoje valstybėje narėje nei ta, kurioje yra jų reali gyvenamoji
         vieta, patenka į Sutarties 48 straipsnio taikymo sritį.“
      
      38.      Reikia pridurti, kad abu sutuoktiniai Ritter‑Coulais (bet kuriuo atveju taip pat)(22) buvo Vokietijos piliečiai, vadinasi, piliečiai valstybės, kurioje jie dirbo ir nepaisant to pasinaudojo darbuotojų judėjimo
         laisve. Užsienio elementą sudarė tik gyvenamoji vieta kitoje valstybėje narėje(23).
      
      39.      Tuo tarpu sprendime N. Teisingumo Teismas šią taisyklę pritaikė ir įsisteigimo laisvei. Šioje byloje ieškovas taip pat persikėlė iš valstybės, kurios
         pilietybę turėjo ir kurioje vykdė ekonominę veiklą, į kitą valstybę narę, kurioje neužsiimė darbine veikla. Tai Teisingumo
         Teismui suteikė galimybę taikyti įsisteigimo laisvės nuostatas(24).
      
      40.      Prieštaravimas, pagal kurį sprendime Ritter-Coulais pateikta nuomonė turi būti patikslinta atsižvelgiant į tai, kad bendra Sąjungos piliečių judėjimo laisvė ir kapitalo judėjimo
         laisvė, kurios būtų padėjusios ieškovams pagrindinėje byloje, nebuvo taikytinos šios bylos aplinkybėms dėl ratione temporis, nėra įtikinantis(25). Viena vertus, sprendimas Van Pommeren-Bourgondiën patvirtina, kad atitinkamas laisvo darbuotojų judėjimo aiškinimas reikalauja visiškai atsiriboti nuo specialios situacijos
         byloje Ritter-Coulais. Kita vertus, teisės požiūriu būtų nepagrįsta darbuotojų judėjimo laisvę aiškinti plačiau ar siauriau, atsižvelgiant į tai,
         ar kita pagrindinė laisvė yra taikoma faktinėms aplinkybėms.
      
      41.      Pateiktuose sprendimuose vidaus rinka suprantama kaip vidaus sienų neturinti erdvė, kurioje užtikrinamas laisvas prekių, asmenų,
         paslaugų ir kapitalo judėjimas, kaip numatyta EB 14 straipsnio 2 dalyje. EB 39 straipsnis įgyvendina pagrindinį principą,
         įtvirtintą EB 3 straipsnio 1 dalies c punkte, pagal kurį siekiant 2 straipsnyje iškeltų tikslų Bendrijos uždavinys yra kliūčių
         laisvam judėjimui tarp valstybių narių panaikinimas(26). Šiuo atveju nesvarbu, ar kliūtis taiko kilmės, ar priimančioji valstybė(27).
      
      42.      Atsakovo ir dalyvaujančių vyriausybių ginamas griežtas darbuotojų judėjimo laisvės aiškinimas prieštarauja pagrindiniam vidaus
         rinkos principui. Neturinčioje vidaus sienų erdvėje asmuo, kuris išvyksta iš valstybės, kurioje gyvena, dirbti į kitą valstybę,
         kurios pilietis jis yra, turi būti lygiai tiek pat ribojamas, kaip ir tas, kuris iš valstybės, kurios pilietis jis yra, reguliariai
         važinėja dirbti į kitą valstybę narę.
      
      43.      Ribotas laisvo darbuotojų judėjimo taikymo srities apibrėžimas per daug grindžiamas suinteresuotojo asmens pilietybe, užuot
         jį grindus situacijos užsienio elementu. Ji lemia skirstymą atsižvelgiant į tai, ar dirbti iš kitos valstybės narės kirsdamas
         sieną atvyksta tos valstybės pilietis, ar užsienio pilietis. Jeigu persikėlęs į Belgiją D. P. W. Hendrix būtų įsidarbinęs
         Vokietijoje ir kasdien būtų važinėjęs iš Belgijos ten dirbti, tai neabejotinai būtų galėjęs pasinaudoti laisvu darbuotojų
         judėjimu. Nesuprantama, kodėl Nyderlandai šiuo atveju jam turėtų sudaryti skirtingas sąlygas, kai jis važinėja į savo kilmės
         valstybę.
      
      44.      Generalinis advokatas L. A. Geelhoed savo išvadoje Hartmann byloje pasisakė už griežtą EB 39 straipsnio aiškinimą, kurį nagrinėjamoje byloje taip pat gynė atsakovas ir dalyvaujančios
         vyriausybės. Pagrįsdamas tai, jis nurodė, kad ši nuostata siekia garantuoti tik „darbo“ perkėlimą, kurio nėra tik persikeliant
         gyventi kitur(28).
      
      45.      Kai nacionalinė nuostata yra tiesiogiai susijusi su gyvenamosios vietos perkėlimu, sukurdama išvykimui tam tikras fiskalines
         ir administracines kliūtis, iš esmės kyla klausimas, ar pirmiausia tokios priemonės nelaikytinos EB 18 straipsniu garantuojamos
         Sąjungos piliečių judėjimo laisvės pažeidimu. Vis dėlto kai pakeičiama gyvenamoji vieta ir atsiranda diskriminacija dėl to,
         kad po pakeitimo skiriasi gyvenamoji ir darbo vieta, pirmiausia taikytina darbuotojų judėjimo laisvė. Nuo šio momento iš tikrųjų
         yra ribojamas „darbo“ perkėlimas iš (naujosios) gyvenamosiosios vietos valstybės į darbinės veiklos vykdymo valstybę.
      
      46.      EB 39 straipsnio taikymui negali būti lemiama tai, ar tarpvalstybinė situacija yra susidariusi dėl gyvenamosios vietos, ar
         dėl darbo vietos pakeitimo. Kitu atveju būtų visiškai atsitiktinių rezultatų rizika. Dėl to D. P. W. Hendrix, kuris nenutrūkstamai
         dirbo Nyderlanduose ir persikėlė gyventi į kitą valstybę, negalėtų remtis darbuotojų judėjimo laisve. Tačiau jeigu jis, persikėlęs
         gyventi į kitą valstybę, prarastų darbo vietą ir po šių ribojimų imtųsi kitos veiklos Nyderlanduose, tai darbuotojų judėjimo
         laisvė būtų taikytina, nes jis šiuo atveju vyktų iš Belgijos į Nyderlandus dirbti pagal naują darbo sutartį.
      
      47.      Teisingumo Teismas daugelyje bylų yra nusprendęs, kad darbuotojas gali remtis EB 39 straipsniu prieš valstybę narę, kurios
         pilietis jis yra, pasinaudojęs laisvo darbuotojų judėjimo teise(29). Šį atvejį jis yra prilyginęs atvejui, kai suinteresuotasis asmuo yra gavęs užsienyje diplomą ar įgijęs profesinę kvalifikaciją(30).
      
      48.      Tačiau šiais atvejais suinteresuotieji asmenys paprastai vėl apsigyvendavo savo kilmės valstybėje ir prieš ją naudodavosi
         laisvo darbuotojų judėjimo teise. Kadangi darbo ir gyvenamoji vieta, kitaip nei D. P. W. Hendrix byloje, sutapo, tai reikėjo,
         kad prieš tai būtų buvęs darbuotojo migranto statusą pagrindžiantis tarpvalstybinis judėjimas. Tačiau iš šių sprendimų negalima
         padaryti išvados, kad darbuotojo migranto statusas negali būti įgyjamas persikėlus gyventi į kitą valstybę.
      
      49.      Į antrąjį prejudicinį klausimą reikia atsakyti taip, kad darbuotojas gali remtis EB 39 straipsniu ir Reglamento Nr. 1612/68
         7 straipsniu prieš valstybę narę, kurios pilietis jis yra, jei dirbo ir toliau dirba tik šioje valstybėje narėje, bet gyvena
         kitoje valstybėje narėje.
      
      C –    Dėl trečio prejudicinio klausimo – Reglamento Nr. 1408/71 santykis su Reglamentu Nr. 1612/68
      50.      Trečiuoju klausimu Centrale Raad van Beroep iš esmės nori sužinoti, ar nacionalinės teisės nuostata, išmokos suteikimą ar mokėjimo tęsimą sąlygojanti suinteresuoto asmens
         gyvenimu valstybės narės teritorijoje, yra suderinama su EB 39 straipsniu ir Reglamento Nr. 1612/68 7 straipsnio 2 dalimi
         todėl, kad ši išmoka yra speciali neįmokinė išmoka Reglamento Nr. 1408/71 4 straipsnio 2a dalies prasme, pagal šio reglamento
         10a straipsnį garantuojama tik gyvenamosios vietos valstybėje.
      
      51.      Šiuo klausimu atsakovas, Nyderlandų vyriausybė ir Jungtinės Karalystės vyriausybė laikosi nuomonės, kad Reglamentas Nr. 1408/71
         yra specialus teisės aktas Reglamento Nr. 1612/68 atžvilgiu ir dėl to yra taikytinas tik jame numatytiems atvejams(31). Reglamentas Nr. 1612/68 negali lemti to, kad būtų galima reikalauti pagal Reglamento Nr. 1408/71 10a straipsnį neleidžiamo
         išmokų eksporto.
      
      52.      Tačiau Teisingumo Teismas yra konstatavęs, kad Reglamento Nr. 1612/68 7 straipsnio 2 dalis gali būti taikoma socialinėms lengvatoms,
         kurios kartu patenka ir į specialią Reglamento Nr. 1408/71 taikymo sritį(32). Abi nuostatos yra taikytinos kartu, nes jos turi skirtingą taikymo sritį asmenų ažvilgiu(33), socialinės lengvatos sąvoka pagal Reglamento Nr. 1612/68 7 straipsnio 2 dalį yra platesnė nei socialinės apsaugos išmokos
         sąvoka pagal Reglamentą Nr. 1408/71(34), ir Reglamentas Nr. 1612/68 yra visuotinai taikomas teisės aktas laisvo darbuotojų judėjimo atžvilgiu(35). Todėl tai, kad išmoka nepatenka ar ribotai patenka į Reglamento Nr. 1408/71 taikymo sritį ir todėl šis reglamentas nereikalauja
         šių išmokų eksporto, nereiškia nuorodos į Reglamento Nr. 1612/68 nurodytas išmokos mokėjimo sąlygas(36).
      
      53.      Sprendimai Komisija prieš Prancūziją(37) ir Scrivner(38), kuriuos nurodo atsakovas ir Nyderlandų vyriausybė, neleidžia daryti kitokios išvados. Iš tiesų Reglamento Nr. 1408/71 pirmenybė
         nebuvo svarbi vien dėl to, kad šios bylos nepateko į jo taikymo sritį(39).
      
      54.      Taip pat argumentas, kad iš Reglamento Nr. 1612/68 42 straipsnio 2 dalies (Šis reglamentas neturi įtakos priemonėms, kurių
         imamasi pagal Sutarties 51 (po pakeitimo – EB 42 straipsnis) straipsnį) išplaukia, jog Reglamentas Nr. 1408/71 turi pirmenybę
         prieš Reglamentą Nr. 1612/68, nėra įtikinantis(40). Reglamento Nr. 1612/68 42 straipsnio 2 dalis nepatvirtina priemonių, kurių imamasi pagal Sutarties 51 straipsnį, pirmenybės,
         bet tik nustato, kad „neturi įtakos“ šioms priemonėms. Ši nuostata nepatvirtina to, kad Reglamentas Nr. 1612/68 bus netaikomas,
         bet patvirtina, jog abu aktai yra savarankiški, t. y. taikomi vienu metu(41).
      
      55.      Tai, kad Reglamento Nr. 1612/68 7 straipsnio 2 dalis yra suformuluota kaip bendra taisyklė, o Reglamentas Nr. 1408/71 numato
         konkrečias socialinės apsaugos srities taisykles, taip pat nesuteikia teisės daryti išvados, kad Reglamentas Nr. 1408/71 Reglamento
         Nr. 1612/68 atžvilgiu yra lex specialis. Atitinkamuose reglamentuose naudota reglamentavimo technika neatskleidžia reglamentų santykio.
      
      56.      Pirmiausia Reglamento Nr. 1408/71 pirmenybė Reglamento Nr. 1612/68 7 straipsnio atžvilgiu paneigiama tuo, kad Reglamento Nr. 1612/68
         7 straipsnis tik konkretina EB 39 straipsnio garantijas ir turėtų būti aiškinamas taip pat kaip šios nuostatos(42). Kiekvienu atveju aiškinant ir taikant Reglamentą Nr. 1408/71 turi būti atsižvelgta į Sutarties reikalavimus, kaip aukščiausiosios
         galios teisės šaltinį. Tai, kad nacionalinė priemonė atitinka antrinės teisės nuostatą, šiuo atveju Reglamento Nr. 1408/71
         10a straipsnį, nereiškia, kad jai netaikomos Sutarties nuostatos(43).
      
      57.      Pagrindinių laisvių ribojimas turi būti pateisintas privalomais bendrojo intereso pagrindais netgi tuomet, kai jis pagrįstas
         Bendrijos reglamentu arba numatytas antrinę teisę atitinkančioje nacionalinės teisės nuostatoje. Be abejo, Bendrijos teisės
         aktų leidėjas ir nacionalinės teisės aktų leidėjas turi diskreciją priimdamas bendrojo intereso pagrindais grindžiamas pagrindinėms
         laisvėms prieštaraujančias normas. Vis dėlto Teisingumo Teismas turi teisę nagrinėti, ar teisės aktų leidėjas neperžengė diskrecijos
         ribų ir tuo nepažeidė pagrindinių laisvių.
      
      58.      Į trečiąjį prejudicinį klausimą reikia atsakyti taip, kad nacionalinės teisės nuostata, išmokos suteikimą ar mokėjimo tęsimą
         sąlygojanti suinteresuotojo asmens gyvenimu valstybės narės teritorijoje, nėra visuomet suderinama su EB 39 straipsniu ir
         Reglamento Nr. 1612/68 7 straipsnio 2 dalimi, remiantis tuo, kad ši išmoka yra speciali neįmokinė išmoka Reglamento Nr. 1408/71
         4 straipsnio 2a dalies prasme, pagal šio Reglamento 10a straipsnį garantuojama tik gyvenamosios vietos valstybėje.
      
      D –    Dėl ketvirtojo prejudicinio klausimo – gyvenamosios vietos sąlygos atitiktis Reglamento Nr. 1612/68 7 straipsnio 2 daliai,
            EB 39 straipsniui ir EB 12 ir 18 straipsniams 
      59.      Ketvirtuoju klausimu Centrale Raad van Beroep iš esmės nori sužinoti, ar EB 39 straipsnis, Reglamento Nr. 1612/68 7 straipsnio 2 dalis ir EB 12 ir 18 straipsniai draudžia
         nacionalinę priemonę – kaip antai Wajong – pagal kurią Sąjungos piliečiui, kuris visą darbo dieną dirba Nyderlanduose ir dėl to jam taikomi tik Nyderlandų teisės
         aktai, suteikiama tam tikra socialinė išmoka tik tada, kai jis taip pat gyvena šioje valstybėje.
      
      1.      Atitiktis EB 39 straipsniui ir Reglamento Nr. 1612/68 7 straipsnio 2 daliai
      60.      Pagal nusistovėjusią teismo praktiką visos Sutarties nuostatos, susijusios su laisvu asmenų judėjimu, siekia palengvinti Bendrijos
         piliečiams bet kokio pobūdžio profesinės veiklos vykdymą visoje Bendrijos teritorijoje ir draudžia priemones, galinčias sudaryti
         mažiau palankias sąlygas piliečiams, siekiantiems vykdyti ekonominę veiklą kitos valstybės narės teritorijoje(44).
      
      61.      Pagal Reglamento Nr. 1408/71 10a straipsnį Wajong išmoka skiriama tik tiems asmenims, kurie gyvena Nyderlanduose. Šiuo atveju mažiau palankiai vertinami darbuotojai, kurie
         dirba, bet negyvena Nyderlanduose. Tačiau šis mažiau palankus vertinimas dėl gyvenamosios vietos reikalavimo galėtų būti pateisinamas
         objektyviu ir su pilietybe nesusijusiu bendrojo intereso kriterijumi(45).
      
      62.      Reglamento Nr. 1408/71 10a straipsniu įtvirtintas gyvenamosios vietos reikalavimas yra skirtas atriboti valstybių narių kompetenciją
         skiriant specialias neįmokines išmokas, kurios yra ne tik sietinos su socialinės apsaugos išmokomis, bet taip pat turi socialinės
         paramos elementų. Teisingumo Teismas yra pripažinęs, kad šiuo tikslu gyvenamoji vieta yra tinkamas kriterijus.
      
      63.      Viena vertus, Teisingumo Teismas sprendime Snares nustatė, kad Reglamento Nr. 1408/71 10a straipsnis yra suderinamas su nuostatomis, susijusiomis su laisvu darbuotojų judėjimu,
         nes specialios išmokos yra glaudžiai susijusios su socialine aplinka(46). Kadangi pagrindiniu gyvenimo centru paprastai laikoma asmens gyvenamoji vieta, tai pirmiausia gyvenamosios vietos valstybė,
         atsižvelgdama į toje valstybėje esančią socialinę aplinką (pavyzdžiui, į minimalų pragyvenimo lygį), yra kompetentinga spręsti,
         ar ir kokio dydžio specialias išmokas, turinčias garantuoti minimalų pragyvenimo lygį, skirti.
      
      64.      Kita vertus, specialių išmokų pagal Reglamento Nr. 1408/71 10a straipsnį eksporto ribojimas yra pagrindas manyti, kad tokios
         išmokos, kaip teisingai pažymėjo Komisija, yra solidarumo valstybėje narėje išraiška. Valstybė, kuri priskiriama solidarumo
         bendrijai, taip pat turi užtikrinti minimalų pragyvenimo lygį. Neseniai sprendime Tas-HagenirTas Teisingumo Teismas dar kartą patvirtino, kad teisė į socialinę išmoką iš esmės gali būti sąlygota glaudžiu ryšiu su vienos
         valstybės narės visuomene, išreiškiamu gyvenamąja vieta šioje valstybėje(47).
      
      65.      Kalbant apie gyvenamosios vietos kriterijaus leistinumą, Reglamento Nr. 1408/71 10 ir 10a straipsniai pagrįstai skiria socialinės
         apsaugos išmokas ir specialias neįmokines išmokas. Paprastai valstybė, kurioje asmuo užsiima darbine veikla ir yra draudžiamas
         socialiniu draudimu bei moka įmokas, yra kompetentinga skirti klasikines socialinio draudimo išmokas. Specialių neįmokinių
         išmokų atveju atitinkamai asmuo nepriklauso specialiai socialiniu draudimu apdraustųjų solidariai bendrijai. Jį pakeičia visų
         valstybėje gyvenančių asmenų integracija į solidarią bendriją. Tik jiems reikia skirti specialias neįmokines išmokas, tuo
         tarpu socialinio draudimo išmokų gali būti reikalaujama neatsižvelgiant į gyvenamąją vietą.
      
      66.      Kaip specialių išmokų skyrimas siejamas su gyvenamąja vieta, taip panašiai teisė į išmoką siejama su finansavimo pareiga,
         t. y. su socialinio draudimo įmokų mokėjimu. Specialios išmokos yra finansuojamos iš mokesčių. Visi rezidentai moka pajamų
         mokestį gyvenamosios vietos valstybėje. Be to, kaip vartotojai, jie iš esmės prisideda prie pajamų iš mokesčių gavimo.
      
      67.      Tačiau gyvenamosios vietos kriterijaus svarba sumažėja kalbant apie pasienio darbuotojus, kurie paprastai yra glaudžiai susiję
         su valstybės, kurioje dirba, ekonomine ir socialine aplinka. Komisija šiuo klausimu pabrėžia, kad D. P. W. Hendrix persikėlė
         į visiškai šalia Nyderlandų sienos esančią vietovę Belgijoje ir todėl(48) pagal Belgijos ir Nyderlandų dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį jo Nyderlanduose gautos pajamos yra apmokestinamos pajamų
         mokesčiu Nyderlanduose.
      
      68.      Taigi pasienio darbuotojų atveju kyla klausimas, ar gyvenamoji vieta yra vienintelis tinkamas kriterijus, grindžiantis priklausymą
         solidariai bendrijai. Priešingai, galima būtų teigti, kad tokiais atvejais papildomai būtų atsižvelgiama į kitus integracijos
         į ekonominę ir socialinę aplinką mastą apibūdinančius kriterijus, pavyzdžiui, darbo vietą, atstumą nuo gyvenamosios vietos
         iki sienos, vartojimo išlaidų vietą ar socialinių santykių centrą.
      
      69.      Tačiau tokiais atvejais, kaip nagrinėjamas šioje byloje, į sąsają su darbo vieta nereikia atsižvelgti, nes Wajong išmoka veikia kaip darbo vietos subsidija, kuri apskritai sudaro galimybę įdarbinti neįgalų darbuotoją. Jeigu darbdavys priima
         į darbą neįgalų asmenį, tai jis atleidžiamas nuo pareigos mokėti įstatymais nustatytą minimalų atlyginimą. Atlyginimo už darbą
         ir minimalaus atlyginimo skirtumą padengia neįgalaus asmens gaunama Wajong išmoka. Be šios valstybės išmokos vargu ar neįgaliems asmenims, kurie yra iš dalies nedarbingi, darbo rinkoje būtų užtikrintas
         įstatymais nustatytas minimalus atlyginimas. Todėl tai, kad Wajong išmokos gavėjas įdarbinamas, yra valstybinės solidarumo išmokos pasekmė. Jeigu darbinė veikla valstybėje taip pat būtų sąlyga
         šiai solidarumo išmokai gauti, tai būtų nelogiška.
      
      70.      Skirtingai nei gyvenamosios vietos kriterijus, kiti kriterijai pasižymi tuo, kad neleidžia aiškiai priskirti ekonominei ir
         socialinei aplinkai, o daugiau ar mažiau apibūdina tik konkrečius aspektus, kurie tik bendrai svarstant padeda nustatyti atitinkamą
         ekonominę ir socialinę aplinką.
      
      71.      Tačiau valstybių narių atsakomybės koordinavimas skiriant solidarias išmokas turi turi būti pagrįstas aiškiais kriterijais,
         kurie masinio administravimo sąlygomis leistų greitą nagrinėjimą ir pakankamai aiškius rezultatus . Todėl asmuo gali būti
         priskiriamas valstybių narių socialinėms sistemoms remiantis abstrakčiais kriterijais, kurie nors ir neleidžia atsižvelgti
         į visas aplinkybes konkrečiu atveju, bet, nagrinėjant abstrakčiai, leidžia nustatyti dominuojantį ryšį su valstybe nare. Detalus
         visų konkretų atvejį apibūdinančių veiksnių nagrinėjimas nėra tinkama priemonė aiškiai ir pakankamai lengvai padalinti kompetenciją.
      
      72.      Be to, pastebėtina, kad, nesant derinimo priemonių socialinės apsaugos srityje, valstybės narės, kaip ir anksčiau, yra kompetentingos
         nustatyti socialinių išmokų skyrimo sąlygas(49) ir dėl to jos turi didelę diskreciją nustatyti ryšio su valstybės visuomene vertinimo kriterijus(50). Bendrijos teisės aktų leidėjas sąmoningai neapribojo šios diskrecijos nustatyti gyvenamosios vietos sąlygą gauti specialias
         neįmokines išmokas. Atvirkščiai, pagal Reglamento Nr. 1408/71 10a straipsnį Bendrijos teisės aktų leidėjas aiškiai pripažino
         leistiną gyvenamosios vietos sąlygą.
      
      73.      Atsižvelgiant į šią valstybių narių laisvę paskirstant kompetenciją specialių išmokų skyrimui taikyti abstraktų vertinimą,
         niekas nedraudžia taikyti vienintelį ryšio su gyvenamąja vieta kriterijų, net jei ypatingais atvejais, pavyzdžiui, pasienio
         darbuotojų atveju, lygiai taip pat galėtų būti svarbūs kiti veiksniai. 
      
      74.      Iš pirmo žvilgsnio ši išvada ,atrodo, prieštarauja Teisingumo Teismo išvadai sprendime Meeusen(51), kad pagal Reglamento Nr. 1612/68 7 straipsnio 2 dalį pasienio darbuotojai,(52) neatsižvelgiant į jų gyvenamąją vietą, turi teisę į socialines lengvatas valstybėje, kurioje jie užsiima darbine veikla(53).
      
      75.      Valstybės narės tam prieštaravo motyvuodamos, kad teisės nuostata nesuteikia pasienio darbuotojams teisės į socialinių išmokų
         eksportą iš valstybės, kurioje jie užsiima darbine veikla, į gyvenamosios vietos valstybę(54). Reglamentas siekia plėtoti darbuotojų migrantų socialinę integraciją priimančioje valstybėje. Tačiau pasienio darbuotojai
         yra socialiai integruoti ne priimančioje valstybėje, bet gyvenamosios vietos valstybėje.
      
      76.      Šį argumentą Teisingumo Teismas atmetė, nes Reglamento Nr. 1612/68 taikymo sritis taip pat apima ir pasienio darbuotojus(55). Be to, jis pažymėjo, kad Reglamento Nr. 1612/68 7 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas nediskriminavimo principas draudžia priimančiajai
         valstybei diskriminuoti darbuotoją migrantą vietinių darbuotojų atžvilgiu, išmokų skyrimui nustatant gyvenamosios vietos šioje
         valstybėje sąlygą. 
      
      77.      Tačiau sprendime Meeusen padaryta išvada yra susijusi su darbuotojų migrantų vaikų studijų finansavimu ir negali būti pritaikyta nagrinėjamu atveju.
         Kitaip nei studijų finansavimo atveju, asmenų, turinčių gyvenamąją vietą priimančioje valstybėje ar užsienyje, kuriems reikia
         išmokų, kad būtų garantuotas minimalus pragyvenimo lygis, situacija yra kitokia, nes tokio pobūdžio išmokos yra glaudžiai
         susijusios su išmokos gavėjo socialine aplinka.
      
      78.      Be to, kaip jau buvo pažymėta, pati Wajong numatyta išmoka sukuria sąlygą įdarbinti neįgalų darbuotoją, todėl darbas savo pilietybės valstybėje kartu negali būti teisės
         į išmoką pagrindas. Atvirkščiai, studijų finansavimo atveju labiau kalbama apie papildomas lengvatas, kurių išmokos mokėjimui
         būtina ryšį labiau sudaro darbinė veikla ir su ja susijusi mokestinė prievolė
      
      79.      Todėl tokių išmokų, kurios numatytos Wajong, skyrimo ribojimas asmenimis, kurie gyvena Nyderlanduose, yra suderinamas su EB 39 straipsniu ir Reglamento Nr. 1612/68 7 straipsnio
         2 dalimi.
      
      2.      Atitiktis EB 12 ir 18 straipsniams
      80.      Kadangi EB 18 straipsnyje numatytas bendrasis judėjimo laisvės principas yra papildomas EB 39 straipsnyje numatyto darbuotojų
         judėjimo laisvės principo atžvilgiu(56), nereikia nagrinėti gyvenamosios vietos sąlygos atitikties EB 12 ir 18 straipsniams.
      
      V –    Išvada
      81.      Siūlau į Centrale Raad van Beroep prejudicinius klausimus atsakyti taip:
      
      1.      Išmoka pagal Nyderlandų Įstatymą dėl išmokų jauniems neįgaliems asmenims nedarbingumo atveju (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening
         jonggehandicapten) turi būti laikoma specialia neįmokine išmoka 1971 m. birželio 14 d. Tarybos reglamento Nr. 1408/71/EEB
         dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų
         šeimos nariams, judantiems Bendrijoje, iš dalies pakeisto 1999 m. vasario 8 d. Tarybos reglamentu Nr. 307/1999/EB, 4 straipsnio
         2a dalies prasme, kuriai taikytina šio reglamento 10a straipsnyje įtvirtinta koordinavimo taisyklė. Tai galiotų ir tuomet,
         kai suinteresuotasis asmuo pirmiausia gavo finansuojamą iš įmokų išmoką, kuri 1998 m. sausio 1 d. buvo pakeista Wajong numatyta išmoka.
      
      2.      Darbuotojas gali remtis EB 39 straipsniu ir 1968 m. spalio 15 d. Tarybos reglamento Nr. 1612/68/EEB dėl laisvo darbuotojų
         judėjimo Bendrijoje, iš dalies pakeisto 1992 m. liepos 27 d. Tarybos reglamentu Nr. 2434/92/EEB, 7 straipsniu prieš valstybę
         narę, kurios pilietis jis yra, jei dirbo ir toliau dirba šioje valstybėje narėje, bet gyvena kitoje valstybėje narėje.
      
      3.      Nacionalinės teisės nuostata, išmokos suteikimą ar mokėjimo tęsimą sąlygojanti suinteresuoto asmens gyvenimu valstybės narės
         teritorijoje, nėra visuomet suderinama su EB 39 straipsniu ir Reglamento Nr. 1612/68 7 straipsnio 2 dalimi, remiantis tuo,
         kad ši išmoka yra speciali neįmokinė išmoka Reglamento Nr. 1408/71 4 straipsnio 2a dalies prasme, pagal šio Reglamento 10a straipsnį
         garantuojama tik gyvenamosios vietos valstybėje.
      
      4.      EB 39 straipsniui ir Reglamento Nr. 1612/68 7 straipsnio 2 daliai neprieštarauja tokia nacionalinė priemonė, kaip Wajong, pagal kurią Sąjungos piliečiui, kuris visą darbo dieną dirba Nyderlanduose, ir dėl to jam taikomi tik Nyderlandų teisės
         aktai, skiriama tam tikra socialinė išmoka tik tuomet, kai jis taip pat gyvena šioje valstybėje.
      
      1 –	Originalo kalba: vokiečių.
      
      2 –	2006 m. liepos 6 d. Sprendimas Kersbergen-Lap ir Dams-Schipper (C‑154/05, Rink. p. I‑6249, toliau – sprendimas Kersbergen).
      
      3 –	1971 m. birželio 14 d. Tarybos reglamentas Nr. 1408/71/EEB dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį
         dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje (OL L 149, 1971, p. 2),
         iš dalies pakeistas ir atnaujintas 1996 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentu Nr. 118/97/EB (OL L 28, 1996, p. 1), iš dalies
         pakeistas 1999 m. vasario 8 d. Tarybos reglamentu Nr. 307/1999/EB (OL L 38, 1999, p. 1).
      
      4 –	1968 m. spalio 15 d. Tarybos reglamentas 1612/68/EEB dėl laisvo darbuotojų judėjimo Bendrijoje (OL L 257, 1968, p. 2),
         iš dalies pakeistas 1992 m. liepos 27 d. Tarybos reglamentu 2434/92/EEB (OL L 245, 1992, p. 1).
      
      5 –	Kaip teisingai pabrėžia Nyderlandų vyriausybė, visas teisminis ginčas yra susijęs tik su teise į Wajong išmoką už keturias dienas nuo 1999 m. liepos 1 iki 4 dienos.
      
      6 –	Žr. dėl būtinumo, kad šios sąlygos būtų kumuliacinės: 1991 m. vasario 28 d. Sprendimo Jauch (C‑215/99, Rink. p. I‑1901) 21 punktą ir sprendimo Kersbergen (nurodytas 2 išnašoje) 25 punktą.
      
      7 –	Sprendimas Kersbergen (nurodytas 2 išnašoje, 30 ir 31 punktai). Apskritai dėl išmokų priskyrimo specialioms sąlygoms žr. taip pat: 1997 m. lapkričio
         4 d. Sprendimą Snares (C‑20/96, Rink. p. I‑6057, 33 punktas ir 2004 m. balandžio 29 d. Sprendimą Skalka (C‑160/02, Rink. p. I‑5613, 25 punktas).
      
      8 –	Dėl šio reikalavimo ypač žr. mano 2005 m. spalio 20 d. išvados byloje Hosse (C‑286/03, Rink. p. I‑1771) 66–69 punktus.
      
      9 –	Iš pirmo žvilgsnio ši argumentacija stebina. Tam, kad klasikinis socialinės paramos prašymas būtų patenkintas, nepakaktų
         tik paaiškinimo socialinei tarnybai, kad asmuo priklauso socialiai silpnai grupei, nepateikiant duomenų apie finansinę padėtį.
         Teisingumo Teismo nuostata gali būti pagrįsta tuo, jog tam, kad išmoka būtų laikoma specialia išmoka, pakanka tik tam tikro
         išmokos panašumo į socialinę paramą jos mišriam pobūdžiui pagrįsti, ji neturi visiškai atititikti socialinės paramos išmokos.
      
      10 –	Sprendimo Kersbergen (nurodytas 2 išnašoje) 41 punktas.
      
      11 –	Žr. 1975 m. rugsėjo 30 d. Sprendimą Cristini (32/75, Rink. p. 1085, 10-13 punktai), 1999 m. birželio 8 d. Sprendimą Meeusen (C‑337/97, Rink. p. I‑3289, 22 punktas) ir 2005 m. rugsėjo 15 d. Sprendimą Ioannidis (C‑258/04, Rink. p. I‑8275, 35 punktas).
      
      12 –	2006 m. vasario 23 d. Sprendimas Komisija prieš Ispaniją (C‑205/04, Rink. p. I‑31, 15 punktas). 
      
      13 –	2002 m. gruodžio 12 d. Sprendimas de Groot (C‑385/00, Rink. p. I‑11819, 76 punktas), 2003 m. lapkričio 13 d. Sprendimas Schilling ir Fleck‑ Schilling (C‑209/01, Rink. p. I‑13389, 23 punktas) ir 2006 m. vasario 21 d. Sprendimas Ritter‑Coulais (C‑152/03, Rink. p. I‑1711, 31 punktas).
      
      14 –	Žr., pavyzdžiui, 1996 m. gegužės 23 d. Sprendimą O'Flynn (C‑237/94, Rink. p. I‑2617, 19 punktas), 1999 m. sausio 26 d. Sprendimą Terhoeve (C‑18/95, Rink. p. I‑345, 29 punktas), 2003 m. rugsėjo 30 d. Sprendimą Köbler (C‑224/01, Rink. p. I‑10239, 77–88 punktai) ir Sprendimo Komisija prieš Ispaniją (nurodytas 12 išnašoje), 15 punktą. Kitokios nuomonės laikosi generalinis advokatas L. A. Geelhoed 2006 m. vasario 2 d. išvados
         byloje De Cuyper (C‑406/04, Rink. p. I‑6947) 34–37 punktuose ir generalinis advokatas F. G. Jacobs 1996 m. gegužės 2 d. išvados byloje Hoever ir Zachow (Sujungtos bylos C‑245/94 ir C‑312/94, Rink. p. I‑4895) 93–100 punktuose.
      
      15 –	Žr. 1997 m. birželio 5 d. Sprendimą Uecker ir Jacquet (Sujungtos bylos C‑64/96 ir C‑65/96, Rink. p. I‑3171, 16 punktas), sprendimo Terhoeve (nurodytas 14 išnašoje) 26 punktą, 2001 m. spalio 11 d. Sprendimą Khalil ir kt. (Sujungtos bylos C‑95/99–C‑98/99 ir C‑180/99, Rink. p. I‑7413, 69 punktas) ir 2007 m. sausio 11 d. Sprendimą ITC (C‑208/05, Rink. p. I‑0000, 29 punktas).
      
      16 –	Ši sąvoka apibrėžta Reglamento Nr. 1408/71 1 straipsnio b punkte.
      
      17 –	Žr. 1979 m. vasario 7 d. Sprendimą Knoors (115/78, Rink. p. 399, 24 punktas), 1992 m. liepos 7 d. Sprendimą Singh (C‑370/90, Rink. p. I‑4265, 23 punktas), 1994 m. vasario 23 d. Sprendimą Scholz (C‑419/92, Rink. p. I‑505, 9 punktas), sprendimo Terhoeve (nurodytas 14 išnašoje) 27 punktą ir sprendimo Groot (nurodytas 13 išnašoje) 76 punktą.
      
      18 –	1993 m. sausio 26 d. Sprendimas Werner (C‑112/91, Rink. p. I‑429, 16 ir 17 punktai), kuris buvo susijęs su įsisteigimo laisve. Neseniai generalinis advokatas L. A. Geelhoed
         taip pat pasisakė dėl riboto požiūrio, įtvirtinto sprendime Werner, taikymo (2006 m. rugsėjo 28 d. išvados byloje Hartmann (C‑212/05, nagrinėjama Teisingumo Teisme) 32–42 punktai).
      
      19 –	2005 m. liepos 7 d. Sprendimas (C‑227/03, Rink. p. I‑16101).
      
      20–	Sprendimo an Pommeren-Bourgondiën (nurodytas 19 išnašoje) 40 punktas.
      
      21 –	Nurodytas 13 išnašoje, 31 ir 32 punktai.
      
      22 –	Be to, M. Ritter‑Coulais buvo ir Prancūzijos pilietė. Tačiau kaip teisingai pabrėžė generalinis advokatas, sutuoktiniai
         buvo apmokestinami Vokietijoje kaip pora ir tai, kad būtų atskirai atsižvelgta į sutuoktinės Prancūzijos pilietybę, įgautų
         dirbtiną pobūdį (žr. 2005 m. kovo 1 d. išvados byloje Ritter-Coulais (C‑152/03, Rink. p. I‑1711, 36 punktą).
      
      23 –	Būtų sveikintina, jei Teisingumo Teismas sprendime Ritter-Coulais būtų paaiškinęs tai, kad jis atsisakė Werner praktikos, kuria dar daug rėmėsi generalinis advokatas Léger (Išvados Ritter‑Coulais, nurodytos 22 išnašoje, 5 ir kiti punktai).
         Tačiau Teisingumo Teismas net nepaminėjo sprendimo Werner.
      
      24 –	2006 m. rugsėjo 7 d. Sprendimas N. (C‑470/04, Rink. p. I‑0000, 28 punktas).
      
      25 –	Tai generalinis advokatas L. A. Geelhoed aiškina išvados Hartmann byloje (nurodyta 18 išnašoje) 37 punkte. 
      
      26 –	Sprendimo Terhoeve (nurodytas 14 išnašoje) 36 punktas, sprendimo Singh (nurodytas 17 išnašoje) 15 punktas ir 2000 m. birželio 15 d. Sprendimas Sehrer (C‑302/98, Rink. p. I‑4585, 31 punktas).
      
      27 –	Žr. sprendimo Terhoeve (nurodytas 14 išnašoje) 37 ir 39 punktus; sprendimo Sehrer (nurodytas 26 išnašoje) 32 ir 33 punktus bei 2006 m. lapkričio 9 d. Sprendimą Turpeinen (C‑520/04, Rink. p. I‑0000, 14 ir 15 punktai).
      
      28 –	Išvados Hartmann (nurodyta 18 išnašoje) 41 punktas. Taip pat generalinio advokato Darmon 1992 m. spalio 6 d. išvados byloje Werner (C‑112/91, Rink. p. I‑429) 30 punktas.
      
      29 –	Žr. 17 išnašoje nurodytus sprendimus.
      
      30 –	Sprendimo Knoors (nurodytas 17 išnašoje) 24 punktas ir 1993 m. kovo 31 d. Sprendimas Kraus (C‑19/92, Rink. p. I‑1663, 15 ir 16 punktai).
      
      31 –	Tuo pačiu klausimu žr. generalinio advokato L. A. Geelhoed išvados Hartmann (nurodyta 18 išnašoje) 50 punktą.
      
      32 –	1993 m. kovo 10 d. Sprendimas Komisija prieš Liuksemburgą (C‑111/91, Rink. p. I‑817, 21 punktas) ir 1998 m. gegužės 12 d. Sprendimas Martínez Sala (C‑85/96, Rink. p. I‑2691, 27 punktas).
      
      33 –	Žr. sprendimo Komisija prieš Liuksemburgą (nurodytas 32 išnašoje) 20 punktą.
      
      34 –	Žr. išvados Hosse (nurodyta 8 išnašoje) 104 punktą.	
      
      35 –	Žr. sprendimo Komisija prieš Liuksemburgą (nurodytas 32 išnašoje) 21 punktą.
      
      36 –	Žr. išvados Hosse (nurodyta 8 išnašoje) 104 punktą.
      
      37 –	1998 m. rugsėjo 24 d. Sprendimas Komisija prieš Prancūziją (C‑35/97, Rink. p. I‑5325, 47 punktas). 
      
      38 –	1985 m. kovo 27 d. Sprendimas Scrivner ir Cole (122/84, Rink. p. 1027).
      
      39 –	Sprendimo Komisija prieš Prancūziją (nurodytas 37 išnašoje) 35 punktas. Sprendimo Scrivner (nurodytas 38 išnašoje) 21 punktas. Todėl taip pat netinka 2006 m. gegužės 3 d. ELPA Teismo Sprendimo ELPA priežiūros institucija prieš Norvegijos Karalystę, E‑3/05, EFTA Court Report, p. 102, 63 punktas, kuriame sprendimas Scrivner buvo nurodytas kaip tariamas Reglamento Nr. 1408/71 pirmenybės Reglamento Nr. 1612/68 atžvilgiu pagrindas. 
      
      40 –	Tačiau generalinio advokato L. A. Geelhoed išvados Hartmann byloje (nurodyta 18 išnašoje) 50 punktas ir ELPA Teismo Sprendimo ELPA priežiūros institucija prieš Norvegijos Karalystę (nurodyto 39 išnašoje) 63 punktas.
      
      41 –	Atitinkamai taip pat reikėtų remtis Reglamento Nr. 1612/68 42 straipsnio 2 dalies nuostata prancūzų kalba „Le présent règlement
         ne porte pas atteinte aux dispositions prises conformément à l'article 51 du traité“. Taip pat iš teksto anglų kalba negalima
         daryti išvados dėl Reglamento Nr. 1408/71 pirmenybės: „This Regulation shall not affect measures taken in accordance with
         Article 51 of the Treaty“.
      
      42 –	Žr. šios išvados 30 punktą, įskaitant nuorodas 14 išnašoje.
      
      43 –	1998 m. balandžio 28 d. Sprendimas Kohll (C‑158/96, Rink. p. I‑1931, 25 punktas) ir 2006 m. gegužės 16 d. Sprendimas Watts (C‑372/04, Rink. p. I‑4325, 47 punktas).
      
      44 –	Sprendimų Singh (nurodytas 17 išnašoje) 16 punktas, Terhoeve (nurodytas 14 išnašoje) 37 punktas, Sehrer (nurodytas 26 išnašoje) 32 punktas ir Ritter‑Coulais (nurodytas 13 išnašoje) 33 punktas.
      
      45 –	Žr. 2006 m. lapkričio 9 d. Sprendimą Chateignier (C‑346/05, Rink. p. I‑0000, 32 punktas), nukreipiantį į sprendimo O'Flynn (nurodyto 14 išnašoje) 19 punktą ir 2004 m. kovo 23 d. Sprendimą Collins (C‑138/02, Rink. p. I‑2703, 66 punktas). Atitinkamai dėl ryšio tarp EB 18 straipsnio ir Reglamento Nr. 1408/71 žr. 2006 m.
         liepos 18 d. Sprendimą De Cuyper (C‑406/04, Rink. p. I‑6947, 40 punktas).
      
      46 –	Sprendimo Snares (nurodytas 7 išnašoje) 42 punktas. Žr. taip pat 1988 m. rugsėjo 27 d. Sprendimą Lenoir (C‑313/86, Rink. p. 5391, 16 punktas), 2001 m. gegužės 31 d. Sprendimą Leclere ir Deaconescu (C‑43/99, Rink. p. I‑4265, 32 punktas) ir sprendimo Kersbergen (nurodytas 2 išnašoje) 33 punktą.
      
      47 –	2006 m. spalio 26 d. Sprendimas (C‑192/05, Rink. p. I‑0000, 34 ir 35 punktai). Taip pat anksčiau priimti sprendimai: 2002 m.
         liepos 11 d. Sprendimas D’Hoop (C‑224/98, Rink. p. I‑6191, 38 punktas); sprendimo Collins (nurodytas 45 išnašoje) 67 punktas; 2005 m. kovo 15 d. Sprendimas Bidar (C‑209/03, Rink. p. I‑2119, 57 punktas) ir sprendimo Ioannidis (nurodytas 11 išnašoje) 30 punktas.
      
      48 –	Iš tiesų D. P. W. Hendrix nemokėjo mokesčių, nes jo atlyginimas nesiekė įstatymais nustatyto minimalaus lygio.
      
      49 –	Sprendimo Snares (nurodytas 7 išnašoje) 45 punktas.
      
      50 –	Išvados Tas-Hagen (nurodyta 47 išnašoje) 61 punktas.
      
      51 –	Nurodytas 11 išnašoje.
      
      52 –	Skirtingai nuo Reglamento Nr. 1408/71, kuriame vartojama „Grenzgänger“ sąvoka pasienio darbuotojui apibrėžti, Reglamento
         Nr. 1612/68 konstatuojamojoje dalyje redakcijoje vokiečių kalba vartojama „Grenzarbeitnehmer“ tam pačiam darbuotojui apibrėžti.
         Tekste kitomis kalbomis tas pats žodis vartojamas abiejuose reglamentuose (pavyzdžiui, travailleur frontalier).
      
      53 –	Taip pat žr. Sprendimo Komisija prieš Prancūziją (nurodytas 35 išnašoje) 40 punktą.
      
      54 –	Sprendimo Meeusen (nurodytas 11 išnašoje) 20 punktas. Žr. taip pat 1997 m. lapkričio 27 d. Sprendimą Meints (C‑57/96, Rink. p. I‑6689, 49 punktas).
      
      55 –	Sprendimo Meeusen (nurodytas 11 išnašoje) 21 ir 22 punktai ir sprendimo Meints (nurodytas 54 išnašoje) 50 punktas.
      
      56 –	1996 m. vasario 29 d. Sprendimas Skanavi ir Chryssanthakopoulos (C‑193/94, Rink. p. I‑929, 22 punktas); 2002 m. lapkričio 26 d. Sprendimas Oteiza Olazabal (C‑100/01, Rink. p. I‑10981, 26 punktas); 2003 m. vasario 6 d. Sprendimą Stylianakis (C‑92/01, Rink. p. I‑1291, 18 punktas); 2004 m. gruodžio 16 d. Sprendimas My (C‑293/03, Rink. p. I‑12013, 33 punktas) ir sprendimo Ioannidis (nurodytas 11 išnašoje) 37 punktas.