CELEX: 62002CC0093
Language: da
Date: 2003-05-15 00:00:00
Title: Forslag til afgørelse fra generaladvokat Alber fremsat den 15. maj 2003. # Biret International SA mod Rådet for Den Europæiske Union. # Appel - direktiv 81/602/EØF, 88/146/EØF og 96/22/EF - forbud mod at anvende visse stoffer med hormonal virkning - forbud mod indførsel fra tredjelande af kød fra dyr på bedrifter, hvor dyrene har været behandlet med disse stoffer - erstatningssøgsmål - den direkte virkning af WTO-aftalen og de hertil knyttede aftaler - aftalen om anvendelsen af sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger - henstillinger og afgørelser fra WTO's tvistbilæggelsesorgan. # Sag C-93/02 P.

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKATSIEGBERT ALBER fremsat den 15. maj 2003(1)
         Sag C-93/02 P Biret International SA mod Rådet for Den Europæiske Union 
            »Appel  –  stoffer med hormonal virkning  –  direktiv 81/602/EØF, 88/146/EØF og 96/22/EF –  erstatningssøgsmål  –  umiddelbar anvendelighed af WTO-aftalerne  –  retsvirkning af henstillinger og afgørelser fra WTO's tvistbilæggelsesorgan«
            
      
         Indhold
      
      
               I –
                  
            Indledning
         
               II –
                  
            De relevante retsregler og sagens faktiske omstændigheder
         
               III –
                  
            Rettens dom
         
               IV –
                  
            Appellen
         
               A –
                  
            Fejlagtig fortolkning af artikel 300, stk. 7, EF
         
               1.
                  
            Effektiv virkning af artikel 300, stk. 7, EF 
         
               2.
                  
            Anerkendelse af WTO-aftalernes direkte virkning
         
               B –
                  
            Fejlagtig  fortolkning af artikel 48 i Rettens procesreglement 
         
               V –
                  
            Rådets indlæg
         
               VI –
                  
            Parternes påstande
         
               VII –
                  
            Vurdering
         
               A –
                  
            Betingelser for et erstatningskrav
         
               B –
                  
            Rådets retsstridige adfærd
         
               1.
                  
            WTO-rettens umiddelbare anvendelighed
         
               a)
                  
            Fejlagtig fortolkning af artikel 300, stk. 7, EF
         
               b)
                  
            Spørgsmålet, om der foreligger en undtagelse
         
               c)
                  
            Umiddelbar anvendelighed af WTO-retten på grundlag af DSB’s henstillinger
         
               i)
                  
            Beskrivelse af memorandummet vedrørende regler og procedurer for bilæggelse af tvister
         
               ii)
                  
            Begrænsningen af handlefriheden for Det Europæiske Fællesskabs lovgivende og udøvende myndigheder
         
               –
                  
            Forhandling om en »waiver«
         
               –
                  
            Gennemførelse af DSB’s henstillinger
         
               iii)
                  
            Gensidighedsprincippet
         
               iv)
                  
            Sammenligning med interne situationer inden for Fællesskabet
         
               –
                  
            Traktatbrudssøgsmål
         
               –
                  
            Ansvar for manglende gennemførelse af direktiver
         
               v)
                  
            Grundlæggende ret til fri erhvervsudøvelse
         
               vi)
                  
            Tilstrækkeligt præcis regel
         
               vii)
                  
            Foreløbig konklusion
         
               2.
                  
            Spørgsmålet, om der foreligger en tilsidesættelse af bestemmelser, som har til formål at beskytte private
         
               3.
                  
            Sammenfatning vedrørende retsstridigheden af Rådets adfærd
         
               C –
                  
            Tab og årsagsforbindelse
         
               D –
                  
            Fejlagtig  fortolkning af artikel 48 i Rettens procesreglement
         
               VIII –
                  
            Sagens omkostninger
         
               IX –
                  
            Forslag til afgørelse
         
      I –  Indledning  
      
        1.        Den foreliggende appel – som er iværksat til prøvelse af en af Retten i en erstatningssag afsagt dom om frifindelse – vedrører
      nærmere bestemt spørgsmålet, om Domstolens hidtidige praksis, hvorefter en borger ikke kan påberåbe sig Verdenshandelsorganisationens
      (WTO) regler til støtte for, at fællesskabsbestemmelser er retsstridige, også finder anvendelse, hvis disse regler er blevet
      konkretiseret gennem en afgørelse fra WTO’s tvistbilæggelsesorgan (Dispute Settlement Body, herefter »DSB eller tvistbilæggelsesorganet«
      
         			(2)
         		). Appellanten har udtrykkeligt krævet, at den hidtidige retspraksis opgives. Med hensyn til de faktiske omstændigheder har
      appellanten hævdet at have lidt tab som følge af Fællesskabets forbud mod indførsel af kød, som DSB har fundet uforeneligt
      med WTO-aftalerne.
      
      
      II –  De relevante retsregler og sagens faktiske omstændigheder 
      
        2.        Med hensyn til de relevante retsregler og sagens faktiske omstændigheder henvises til Rettens fremstilling i den appellerede
      doms præmis 1-17 
         			(3)
         		. For at undgå gentagelser gengives de kun delvis her.
      
      
        3.        Rådets direktiv 81/602/EØF af 31. juli 1981 om forbud mod visse stoffer med hormonal virkning og mod stoffer med thyreostatisk
      virkning 
         			(4)
         		 samt Rådets direktiv 88/146/EØF af 7. marts 1988 om forbud mod anvendelse af visse stoffer med hormonal virkning inden for
      husdyravl 
         			(5)
         		 indeholdt et forbud mod at indføre kød og kødprodukter fra dyr, som er behandlet med visse hormoner, til Fællesskabet.
      
      
        4.        Appellanten, Biret International SA (herefter »Biret«), blev stiftet i 1990 med det formål at forhandle levnedsmidler – bl.a.
      kød. Selskabet er et datterselskab af Établissements Biret et Cie SA, appellanten i den parallelle sag C-94/02 P, som ejer
      66% af aktiekapitalen.
      
      
        5.        Den 15. april 1994 underskrev Fællesskabet den slutakt, der afsluttede forhandlingerne i Uruguay-runden, overenskomsten om
      oprettelse af Verdenshandelsorganisationen (herefter »WTO«) samt alle de aftaler og memoranda, der figurerer som bilag 1-4
      til WTO (herefter »WTO-aftalerne«). Rådet godkendte indgåelsen af denne aftale ved afgørelse 94/800/EF af 22. december 1994
      
         			(6)
         		. Aftalerne, som bl.a. også omfatter aftalen om anvendelsen af sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger 
         			(7)
         		 (herefter »SPS-aftalen«) og forståelsen (memorandum) vedrørende regler og procedurer for bilæggelse af tvister 
         			(8)
         		 (Dispute Settlement Understanding, herefter »memorandummet« 
         			(9)
         		), trådte i kraft den 1. januar 1995.
      
      
        6.        Den 29. april 1996 vedtog Rådet direktiv 96/22/EF om forbud mod anvendelse af visse stoffer med hormonal og thyreostatisk
      virkning og af ß-agonister i husdyrbrug og om ophævelse af direktiv 81/602, 88/146 og 88/299 
         			(10)
         		. Direktivet opretholdt forbuddet og tilføjede endnu et stof til de forbudte stoffer.
      
      
        7.        I februar 1998 traf tvistbilæggelsesorganet den afgørelse, at disse fællesskabsbestemmelser var uforenelige med SPS-aftalen.
      Fællesskabet skulle gennemføre DSB’s henstillinger senest den 13. maj 1999.
      
      
        8.        Den 28. juni 2000 anlagde Biret en erstatningssag mod Rådet i henhold til artikel 235 EF, jf. artikel 288, stk. 2, EF, med
      påstand om erstatning af det tab, som denne havde lidt på grund af vedtagelsen og opretholdelsen af direktiv 81/602, 88/146
      og 96/22, der indeholdt et forbud mod at indføre kød og kødprodukter fra dyr, som er behandlet med visse hormoner, fra USA
      til Fællesskabet.
      
      
      III –  Rettens dom 
      
        9.        Med hensyn til perioden før den 28. juni 1995 afviste Retten sagen som følge af forældelse 
         			(11)
         		. Med hensyn til perioden herefter skal jeg bemærke, at tribunal de commerce de Paris (Frankrig) ved afgørelse af 7. december
      1995 tog Birets bo under konkursbehandling og foreløbigt fastsatte betalingsstandsningsdatoen til den 28. februar 1995. Ifølge
      Retten indebar dette imidlertid ikke, at Biret ikke længere var i stand til at udøve nogen som helst erhvervsvirksomhed i
      perioden mellem den 28. juni og den 7. december 1995.
      
      
        10.      Retten afviste erstatningssøgsmålet og anførte følgende i dommens præmis 61-72:
      
      »61
         Det følger imidlertid af en nu helt fast retspraksis, at WTO-aftalen og dens bilag – lige så lidt som GATT-bestemmelserne
            fra 1947 – efter deres karakter og opbygning principielt ikke udgør regler, hvis overholdelse i fællesskabsinstitutionernes
            retsakter er genstand for efterprøvelse ved Domstolen og Retten i medfør af EF-traktatens artikel 173, stk. 1 (efter ændring
            nu artikel 230, stk. 1, EF), at de efter deres karakter ingen rettigheder skaber for borgerne, som disse kan påberåbe sig
            ved domstolene, og at deres eventuelle tilsidesættelse ikke kan pådrage Fællesskabet ansvar uden for kontrakt[…] [...].
         
      
      
      62
         WTO-aftalerne har nemlig til formål at regulere og forvalte forholdet mellem stater eller regionale organisationer for økonomisk
            integration og ikke at beskytte privatpersoner. Som Domstolen har udtalt det i dommen i sagen Portugal mod Rådet [dom af 23.11.1999,
            sag C-149/96, Sml. I, s. 8395], bygger disse aftaler på princippet om forhandlinger på grundlag af gensidighed og gensidigt
            fordelagtige aftaler, og de adskiller sig fra de aftaler, Fællesskabet har indgået med tredjelande, hvorved der etableres
            forpligtelser, der ikke er strengt symmetriske. En anerkendelse af, at det direkte tilkommer Fællesskabets retsinstanser at
            sikre, at fællesskabsretten er i overensstemmelse med disse bestemmelser, ville være ensbetydende med, at Fællesskabets lovgivende
            eller administrative myndigheder mistede den handlefrihed, som de tilsvarende myndigheder hos Fællesskabets handelspartnere
            har.
         
      
      
      63
         Ifølge denne retspraksis (dommen i sagen Portugal mod Rådet, præmis 49) er det kun, såfremt Fællesskabet har ønsket at opfylde
            en særlig inden for rammerne af WTO påtaget forpligtelse, eller når den pågældende fællesskabsretsakt udtrykkeligt henviser
            til bestemte bestemmelser i WTO-aftalerne, at det tilkommer Fællesskabets retsinstanser at prøve den pågældende fællesskabsretsakts
            lovlighed efter WTO-[reglerne] [...].
         
      
      
      64
         Det bemærkes, at omstændighederne i den foreliggende sag klart ikke svarer til nogen af de to hypoteser, der er angivet i
            den foregående præmis. Da direktiv 81/602 og 88/146 blev vedtaget flere år før, SPS-aftalen trådte i kraft den 1. januar 1995,
            kan de nemlig logisk hverken opfylde en særlig inden for rammerne af denne aftale påtaget forpligtelse eller udtrykkeligt
            henvise til nogle af aftalens bestemmelser.
         
      
      
      65
         Sagsøgeren kan således ikke gøre en tilsidesættelse af SPS-aftalen gældende.
      
      
      66
         Tvistbilæggelsesorganets afgørelse af 13. februar 1998 kan ikke så tvivl om denne vurdering.
      
      
      67
         Denne afgørelse er nemlig nødvendigvis og direkte forbundet med anbringendet om tilsidesættelse af SPS-aftalen, og den kan
            således kun tages i betragtning, såfremt Fællesskabets retsinstanser under behandlingen af et anbringende om direktivernes
            ugyldighed havde fastslået, at aftalen har direkte virkning [...]
         
      
      
      68
         Anbringendet om tilsidesættelse af SPS-aftalen må således forkastes.
      
      
      69
         Da sagsøgeren ikke har godtgjort retsstridigheden af den adfærd, som den sagsøgte institution kritiseres for, skal sagsøgte
            under alle omstændigheder frifindes, uden at det er nødvendigt at undersøge de andre betingelser for Fællesskabets ansvar
            uden for kontrakt[…] [...]
         
      
      
      70
         Sagsøgeren har imidlertid i replikken subsidiært anmodet Retten om, at »lade retspraksis udvikle sig« hen imod en ordning
            om objektivt ansvar for Fællesskabet som følge af dets generelle retsakter. Sagsøgeren har til støtte for denne påstand navnlig
            henvist til »beskyttelsen af retsstaten«, erstatningssøgsmålets selvstændige karakter, de almindelige retsgrundsætninger,
            der er fælles for medlemsstaterne, og de rimelighedshensyn, der er forbundet med anvendelsen af »forsigtighedsprincippet«.
         
      
      
      71
         Denne argumentation, der ændrer selve grundlaget for Fællesskabets ansvar, skal betragtes som et nyt anbringende, der ikke
            kan fremsættes under sagens behandling i medfør af artikel 48 i Rettens procesreglement [...]
         
      
      
      72
         Det følger af det foregående, at for så vidt som sagen ikke bør afvises, er den under alle omstændigheder ugrundet.«
      
      
      
      IV –  Appellen 
      
        11.      Appellen er støttet på to anbringender: en fejlagtig fortolkning af artikel 300, stk. 7, EF og en fejlagtig fortolkning af
      artikel 48 i Rettens procesreglement.
      
      
       A –  Fejlagtig fortolkning af artikel 300, stk. 7, EF 
      
       1. Effektiv virkning af artikel 300, stk. 7, EF 
         			(12)
         		
        12.      Efter appellantens opfattelse har Retten ikke i den appellerede dom taget behørigt hensyn til virkningen af artikel 300, stk. 7,
      EF. Det er selvmodsigende på den ene side at hævde, at WTO-aftalerne udgør en integrerende del af fællesskabsretten, men på
      den anden side ikke at ville anerkende, at de kan anvendes som et kriterium ved efterprøvelsen af afledte fællesskabsbestemmelser.
      
      
        13.      Appellanten anfører, at Domstolen i dommen i sagen Douaneagent der Nederlandse Spoorwegen fastslog, at Fællesskabet er trådt
      i stedet for medlemsstaterne hvad angår opfyldelsen af forpligtelserne i henhold til den almindelige overenskomst om told
      og udenrigshandel (herefter »GATT«), hvorfor disses retligt bindende virkning skal vurderes på grundlag af de relevante bestemmelser
      i Fællesskabets retsorden
         			(13)
         		, hvortil også artikel 300, stk. 7, EF hører.
      
      
        14.      I overensstemmelse hermed har Domstolen flere gange prøvet lovligheden af fællesskabsbestemmelser på grundlag af internationale
      aftaler uden på forhånd at undersøge, om den pågældende internationale bestemmelse har direkte virkning 
         			(14)
         		.
      
      
        15.      Endvidere har Biret påberåbt sig generaladvokat Saggios forslag til afgørelse i sagen Portugal mod Rådet, hvori denne udtalte
      sig imod en begrænsning af rækkevidden af artikel 300, stk. 7, EF. Anvendelsen af regler i internationale aftaler må ikke
      gøres afhængig af, at Fællesskabets retsorden forud er blevet tilpasset aftalen ved bestemmelser, hvorved de gennemføres eller
      indarbejdes heri. Desuden kan en intern fællesskabskontrol med fællesskabsinstitutionernes og medlemsstaternes efterlevelse
      af bestemmelserne i internationale aftaler give en yderligere garanti for opfyldelsen af forpligtelser, der er påtaget på
      internationalt plan, og harmonerer således med WTO-aftalernes formål 
         			(15)
         		.
      
      
        16.      Biret er desuden af den opfattelse, at Retten ikke har taget tilstrækkeligt hensyn til tvistbilæggelsesorganets afgørelse,
      hvori det klart blev fastslået, at fællesskabsbestemmelserne er ulovlige. Retten har gjort denne afgørelses direkte virkning
      afhængig af SPS-aftalens direkte virkning. Dette er imidlertid i strid med den fortolkning af fællesskabsretten, Domstolen
      har anlagt, og som heller aldrig har gjort den direkte virkning af en regel i et direktiv betinget af, om aftalen har direkte
      virkning. Dommen i sagen Atlanta mod Fællesskabet 
         			(16)
         		, som Retten har henvist til i denne forbindelse, er efter appellantens opfattelse ikke relevant, da der i den sag var tale
      om et formalitetsspørgsmål, mens der i det foreliggende tilfælde er tale om sagens realitet.
      
      
        17.      Artikel 300, stk. 7, EF skal efter Birets opfattelse fortolkes således, at fællesskabsinstitutionernes overholdelse af en
      folkeretlig regel kun må gøres afhængig af, at reglen er blevet en integrerende del af Fællesskabets retsorden. Dette er ubestridt
      tilfældet med hensyn til WTO-aftalerne.
      
      
        18.      I øvrigt tager den appellerede dom ikke efter appellantens opfattelse stilling til argumentet om, at Fællesskabet med sin
      tiltrædelse af den ordning for bilæggelse af tvister, som er oprettet ved WTO-aftalen, har forpligtet sig til at anerkende
      tvistbilæggelsesorganets afgørelser. Hermed har Fællesskabet opfyldt en særlig forpligtelse, der er påtaget inden for rammerne
      af WTO.
      
      
       2. Anerkendelse af WTO-aftalernes direkte virkning
      
        19.      For det tilfælde, at Domstolen ikke følger denne fortolkning af artikel 300, stk. 7, EF, har Biret anført, at retspraksis
      vedrørende WTO-aftalernes virkning inden for Fællesskabets retsorden bør videreudvikles. For det første er den hidtidige retspraksis
      ikke overbevisende. I den appellerede dom har Retten nemlig støttet sig på det i retspraksis ofte fremførte argument om, at
      Fællesskabets lovgivende eller administrative myndigheder inden for rammerne af gældende WTO-ret har en handlefrihed, som
      de ikke må fratages, da forpligtelserne ifølge WTO er gensidige. I den foreliggende sag har fællesskabsinstitutionerne efter
      Birets opfattelse imidlertid ikke længere nogen handlefrihed som følge af tvistbilæggelsesorganets afgørelse af 13. februar
      1998. Allerede af denne grund kan den hidtidige retspraksis ikke anvendes.
      
      
        20.      I øvrigt vil en systematisk påberåbelse af de lovgivende eller administrative myndigheders handlefrihed efter Birets opfattelse
      føre til, at WTO’s tvistbilæggelsesordning må anses for at være mere eftergivende over for fortsatte retskrænkelser end andre
      ordninger. Det er imidlertid ikke tilfældet. Tværtimod er WTO-aftalerne betydeligt mere udviklede end andre tilsvarende internationale
      aftaler.
      
      
        21.      Desuden er WTO-aftalerne ikke væsentligt forskellige fra andre aftaler, hvis umiddelbare anvendelighed Domstolen har anerkendt.
      Biret har henvist til frihandelsaftalen mellem Den Portugigiske Republik og Det Europæiske Fællesskab og til samarbejdsaftalen
      mellem Det Europæiske Fællesskab og Forbundsrepublikken Jugoslavien samt retspraksis herom 
         			(17)
         		.
      
      
        22.      Den omstændighed, at parterne har fastsat en procedure for bilæggelse af tvister, medfører endvidere ikke efter Birets opfattelse,
      at det er udelukket at anse interne retsakter, der er uforenelige med WTO-retten, for ulovlige. Domstolen har selv antydet
      dette i sin dom i sagen Atlanta mod Fællesskabet 
         			(18)
         		.
      
      
        23.      Under alle omstændigheder foreligger der ifølge Biret en tilsidesættelse af en retsregel, der udgør en integrerende del af
      fællesskabsretten. Appellanten opfordrer derfor Fællesskabets retsinstanser til at sanktionere denne tilsidesættelse. Selv
      om der i henhold til WTO-systemet kan ydes erstatning og anden kompensation ved en tilsidesættelse af aftalerne, indebærer
      artikel 228 EF dog med hensyn til fællesskabsretten, at betalingen af et fast beløb eller en tvangsbøde ikke medfører, at
      tilsidesættelsen bringes til ophør.
      
      
        24.      For anerkendelsen af, at WTO-aftalerne er umiddelbart anvendelige, taler ifølge Biret, at stadig flere bestemmelser i aftalerne
      har indvirkning på forholdet mellem borgerne og de stater, der er parter i aftalerne. Som eksempel har Biret nævnt bestemmelserne
      om offentlige kontrakter, beskyttelsen af den intellektuelle ejendomsret og fødevaresikkerheden.
      
      
        25.      Derudover er det efter Birets opfattelse kun rimeligt af billighedsgrunde, at borgere kan gøre visse bestemmelser i WTO-aftalerne
      gældende, da de i modsat fald også vil kunne blive omfattet af de gengældelsesforanstaltninger (»straftold«), der er tilladt
      i henhold til WTO-retten.
      
      
        26.      Endelig har Biret også henvist til sammenhængen i fællesskabsretten. Artikel 300, stk. 7, EF medfører, at WTO-aftalerne udgør
      en integrerende del af fællesskabsretten. Domstolen har flere gange fastslået, at ikke kun staterne, men også borgerne er
      retssubjekter i henhold til fællesskabsretten. Derfor skal de også kunne påberåbe sig bestemmelser, der udgør en integrerende
      del af fællesskabsretten, såsom WTO-aftalerne.
      
      
       B –  Fejlagtig  fortolkning af artikel 48 i Rettens procesreglement  
         			(19)
         		
        27.      Biret er af den opfattelse, at anbringendet med hensyn til objektivt ansvar i den appellerede dom med urette er blevet afvist
      som værende fremsat for sent. For det første er henvisningen til dommen i sagen Atlanta mod Fællesskabet fejlagtig, da der
      i denne sag var tale om ansvar for en lovlig retsakt. I den foreliggende sag er der imidlertid tale om ansvar for ulovlige
      fællesskabsretsakter, da de pågældende direktiver er i strid med WTO-retten, der udgør en integrerende del af fællesskabsretten.
      
      
        28.      I sit erstatningssøgsmål, der blev anlagt på grundlag af artikel 235 EF og artikel 288, stk. 2, EF, nævnte Biret i øvrigt
      flere gange muligheden for objektivt ansvar. For det første i forbindelse med redegørelsen for adskillelsen mellem Fællesskabets
      internationale ansvar og den umiddelbare anvendelighed af de regler, som disse forpligtelser er baseret på 
         			(20)
         		. For det andet i forbindelse med påberåbelsen af de generelle retsprincipper, som er fælles for medlemsstaternes retsordener,
      hvortil også ansvaret på grundlag af internationale konventioner hører 
         			(21)
         		, og endelig i forbindelse med, at det tab, som Biret har lidt, blev karakteriseret som anormalt og specielt 
         			(22)
         		. Et argument må ifølge retspraksis ikke afvises som et nyt og dermed for sent fremført anbringende, når der er tale om en
      videreudvikling af et anbringende, der allerede er indeholdt i stævningen, selv hvis dette først bliver klart på grundlag
      af nye argumenter, som blev fremført for første gang i replikken 
         			(23)
         		. I øvrigt besvarede Biret kun de indsigelser, som Rådet havde fremført i svarskriftet.
      
      
      V –  Rådets indlæg 
      
        29.      Rådet har anført, at Retten efter dets opfattelse ikke har taget stilling til, om sagen kan antages til realitetsbehandling
      med hensyn til perioden mellem den 28. juni og den 7. december 1995. Hvis Domstolen derfor skulle finde appellen velbegrundet,
      bør sagen hjemvises til Retten til fornyet behandling.
      
      
        30.      Med hensyn til fortolkningen af artikel 300, stk. 7, EF har Rådet henvist til forslaget til afgørelse i sagen Tyskland mod
      Rådet, hvori den daværende generaladvokat Gulmann anførte, at Domstolen ved vurderingen af, om en bestemmelse har direkte
      virkning, til stadighed har taget hensyn til den pågældende aftales karakter og formål 
         			(24)
         		. I Demirel-sagen opstillede Domstolen desuden den betingelse, at den pågældende bestemmelse skal indeholde en klar og præcis
      forpligtelse, hvis opfyldelse og retsvirkninger ikke er betinget af, at der udstedes yderligere retsakter 
         			(25)
         		.
      
      
        31.      WTO-aftalerne har ikke til formål at skabe rettigheder for private, men regulerer alene forholdet mellem staterne og regionale
      økonomiske organisationer, som er baseret på forhandlinger, der beror på gensidighedsprincippet. Ifølge Rådet har Retten derfor
      vurderet SPS-aftalen rigtigt i den appellerede dom og anvendt artikel 300, stk. 7, EF korrekt.
      
      
        32.      Med hensyn til virkningen af DSB’s afgørelse er Rådet af den opfattelse, at Retten med føje har henvist til dommen i sagen
      Atlanta mod Fællesskabet for at vise, at eksistensen af en sådan afgørelse ikke har nogen indflydelse på Birets mulighed for
      at påberåbe sig SPS-aftalen. Udtalelserne i Atlanta-dommen er af generel art, selv om de blev fremført som led i efterprøvelsen
      af, om sagen kunne antages til realitetsbehandling.
      
      
        33.      Det er endvidere uforståeligt for Rådet, hvordan Fællesskabet med sin tiltrædelse af WTO skulle have opfyldt særlige forpligtelser,
      som det har påtaget sig inden for rammerne af WTO. Appellanten har ikke forklaret, hvori en sådan opfyldelse, som er fuldstændig
      i strid med filosofien bag WTO-aftalerne, skulle bestå. Appellanten har heller ikke angivet, ved hvilken retsakt Fællesskabet
      skulle have haft til hensigt at opfylde DSB’s afgørelse.
      
      
        34.      Rådet har afvist kravet om, at retspraksis vedrørende WTO-aftalernes umiddelbare anvendelighed skal videreudvikles, og henvist
      til den hidtidige retspraksis, som er blevet bekræftet i bl.a. Omega Air-dommen 
         			(26)
         		. Rådet har ligeledes afvist indsigelsen vedrørende de lovgivende eller administrative myndigheders handlefrihed. Denne indsigelse
      tager ikke hensyn til de forskellige muligheder, der findes for at opfylde SPS-aftalen. De stater, der er parter i aftalerne,
      har mulighed for enten at basere sig på internationale standarder, på en anden videnskabelig vurdering af risiciene eller
      på forsigtighedsprincippet. Retten har derfor med rette henvist til den nødvendige handlefrihed for de lovgivende eller administrative
      myndigheder.
      
      
        35.      Med hensyn til påstanden om den fejlagtige fortolkning af procesreglementets artikel 48 er Rådet af den opfattelse, at der
      er tale om et anbringende, som ikke kan antages til realitetsbehandling. Det vedrører nemlig ikke et retsspørgsmål, men det
      faktiske spørgsmål om, hvad der står i stævningen. Det er under alle omstændigheder tilstrækkeligt at læse stævningen for
      at konstatere, at der intetsted heri tales om Fællesskabets objektive ansvar.
      
      
      VI –  Parternes påstande 
      
        36.      Biret har nedlagt følgende påstande:
      
        
      –
         Rettens dom af 11. januar 2002 i sag T-174/00 ophæves.
      
      
        
      –
         Der gives Biret medhold i den påstand, selskabet har nedlagt i sagen i første instans.
      
      
        
      –
         Rådet tilpligtes at betale sagens omkostninger.
      
      
      
      
        37.      Rådet har nedlagt følgende påstande:
      
        
      –
         Appellen forkastes.
      
      
        
      –
         Appellanten tilpligtes at betale sagens omkostninger.
      
      
      
      
      VII –  Vurdering 
      
       A –  Betingelser for et erstatningskrav 
      
        38.      Et erstatningskrav som følge af Fællesskabets ansvar uden for kontrakt forudsætter, at Fællesskabet har udvist en retsstridig
      adfærd, at der foreligger et tab, og at der er årsagsforbindelse mellem den retsstridige adfærd og det påberåbte tab 
         			(27)
         		. Derudover kræves det ifølge retspraksis, at den retsregel, som Fællesskabet har tilsidesat, har til formål at beskytte den,
      der har lidt et tab 
         			(28)
         		.
      
      
        39.      Den foreliggende appelsag vedrører navnlig det spørgsmål, om der foreligger en tilsidesættelse af en retsregel, som har til
      formål at tillægge borgerne rettigheder. Kan den tilsidesættelse, som fællesskabslovgiver har gjort sig skyldig i ved i strid
      med SPS-aftalen at indføre indførselsforbuddet i henhold til direktiv 81/602, 88/146 og 96/22 – hvilket blev konstateret i
      DSB’s henstillinger af 13. februar 1998 – og den manglende ophævelse af disse bestemmelser inden for den frist, der var fastsat
      til at gennemføre DSB’s henstillinger, begrunde et erstatningskrav for Biret over for Fællesskabet? Domstolen har ikke hidtil
      skullet tage stilling til et erstatningskrav som følge af, at en henstilling fra DSB ikke er blevet gennemført rettidigt.
      I forbindelse med dommen i sagen Portugal mod Rådet 
         			(29)
         		 foreslå der ingen henstilling eller afgørelse fra DSB. I sagen Atlanta mod Fællesskabet 
         			(30)
         		 havde appellanten for første gang i replikken påberåbt sig en afgørelse, som DSB havde truffet i mellemtiden. Domstolen afviste
      derfor appellantens anbringende som værende fremført for sent 
         			(31)
         		. I den foreliggende sag rejses udtrykkeligt spørgsmålet om virkningerne af DSB’s henstillinger inden for Fællesskabets retsorden.
      
      
       B –  Rådets retsstridige adfærd 
      
        40.      For at Rådet kan pådrage sig ansvar i henhold til artikel 288, stk. 2, EF, er det først og fremmest en betingelse, at der
      er fulgt en retsstridig adfærd. Adfærden består i denne forbindelse i, at der er udstedt et forbud mod at indføre kød behandlet
      med hormoner, hvilket er sket gennem vedtagelsen af direktiv 81/602, 88/146 og 96/22 og ved, at disse direktiver ikke er blevet
      ophævet efter vedtagelsen af DSB’s henstillinger af 13. februar 1998. Retsstridigheden af adfærden fremgår af, at direktiverne
      er uforenelige med SPS-aftalen.
      
      
        41.      DSB har fastslået, at SPS-aftalen også finder anvendelse på direktiv 81/602 og 88/146. Denne aftale trådte ganske vist først
      i kraft den 1. januar 1995, men ifølge DSB er der ingen begrænsning med hensyn til dens tidsmæssige anvendelsesområde. Den
      finder derfor også anvendelse på foranstaltninger, der blev vedtaget inden dens ikrafttræden, men som stadig var i kraft den
      1. januar 1995 
         			(32)
         		. Følgelig kan der ikke gives Rådet medhold i dets bemærkninger under retsmødet om, at der med hensyn til foranstaltninger
      fra 1980’erne ikke kan gøres krav på erstatning, allerede af den grund, at SPS-aftalen først trådte i kraft i 1995.
      
      
        42.      Internationale aftaler, som Fællesskabet har indgået, har forrang frem for afledt ret 
         			(33)
         		. Fællesskabet har gyldigt indgået WTO-aftalerne og godkendt dem ved Rådets afgørelse 94/800. SPS-aftalen har derfor forrang
      frem for de relevante bestemmelser i de omhandlede direktiver. At disse bestemmelser strider mod WTO-aftalerne, blev fastslået
      af DSB den 13. februar 1998.
      
      
        43.      Der kan kun ifaldes ansvar for undladelser, hvis der foreligger en retlig forpligtelse til at handle. En sådan forpligtelse
      følger i dette tilfælde af pligten til at bringe fællesskabsretten i overensstemmelse med forpligtelserne ifølge SPS-aftalen,
      således som det er fastsat i DSB’s henstillinger af 13. februar 1998. Med henblik herpå fik Fællesskabet en frist på 15 måneder,
      som udløb den 13. maj 1999.
      
      
        44.      Selv om det kan udledes af ovenstående, at Rådet har udvist en retsstridig adfærd, har Retten i den appellerede dom afvist,
      at Biret har et erstatningskrav. Retten har i den henseende støttet sig på den faste retspraksis, som i mellemtiden har udviklet
      sig, og hvorefter WTO-overenskomsten samt alle de aftaler og memoranda, der figurerer i bilagene dertil, heriblandt også SPS-aftalen,
      efter deres art og opbygning ikke udgør regler, hvis overholdelse i fællesskabsinstitutionernes retsakter er genstand for
      efterprøvelse ved Domstolen 
         			(34)
         		. Som undtagelse fra dette princip finder Domstolen, at det tilkommer den at prøve den pågældende fællesskabsretsakts lovlighed
      efter WTO-bestemmelserne, såfremt Fællesskabet har gennemført en bestemt forpligtelse, som den har påtaget sig inden for rammerne
      af WTO, eller når den pågældende fællesskabsretsakt udtrykkeligt henviser til bestemte bestemmelser i aftaler og memoranda
      i bilagene til WTO-overenskomsten 
         			(35)
         		.
      
      
        45.      Appellanten har heroverfor anført, at den omhandlede retspraksis ikke tager hensyn til virkningen af artikel 300, stk. 7,
      EF. Endvidere er appellanten af den opfattelse, at DSB’s afgørelse ikke opfylder betingelserne for at anvende den første undtagelse
      fra princippet om, at WTO-bestemmelserne ikke har direkte virkning, som Domstolen anerkender. Subsidiært har appellanten opfordret
      til, at retspraksis videreudvikles.
      
      
        46.      En betingelse for Birets erstatningskrav er, at selskabet kan påberåbe sig WTO-rettens bestemmelser. Bestemmelserne skal således
      være ummidelbart anvendelige og have til formål at beskytte private.
      
      
       1. WTO-rettens umiddelbare anvendelighed
      
       a) Fejlagtig fortolkning af artikel 300, stk. 7, EF
      
        47.      Efter appellantens opfattelse er der en modsigelse mellem på den ene side, at WTO-aftalerne udgør en del af fællesskabsretten,
      og på den anden side, at private ikke kan påberåbe sig dem og gøre gældende, at afledte fællesskabsbestemmelser, som strider
      mod WTO-retten, er retsstridige.
      
      
        48.      I den henseende skal jeg indledningsvis bemærke, at internationale aftaler, som indgås af Fællesskabet, ifølge Domstolen bliver
      en »del af fællesskabsretten« 
         			(36)
         		. I modsætning til Birets opfattelse er der hermed ikke truffet nogen afgørelse om, hvorvidt forholdet mellem fællesskabsretten
      og den internationale ret skal ses ud fra et monistisk perspektiv. Karakteristikken af den internationale traktatret som en
      del af fællesskabsretten tjener først og fremmest som begrundelse for Domstolens kompetence til at fortolke og anvende bestemmelser
      i internationale aftaler 
         			(37)
         		.
      
      
        49.      Der skal imidlertid sondres mellem spørgsmålet, om en bestemmelse udgør en del af fællesskabsretten, og spørgsmålet, om private
      kan gøre en tilsidesættelse af denne bestemmelse gældende. Muligheden for at kunne gøre en tilsidesættelse af en bestemmelse
      gældende er afhængig af to betingelser. I formel henseende skal sagen kunne antages til realitetsbehandling, og i materiel
      henseende skal den pågældende bestemmelse være umiddelbart anvendelig.
      
      
        50.      I traktaten findes der således mange bestemmelser, som private eller en bestemt institution ikke kan gøre gældende, at fællesskabslovgiver
      har tilsidesat. En privatperson kan i henhold til artikel 230, stk. 4, EF kun indbringe en klage, hvis den pågældende berøres
      umiddelbart og individuelt af den anfægtede retsakt. Der kan ikke abstrakt indbringes klage over tilsidesættelsen f.eks. af
      grænserne for en kompetenceregel som artikel 95 EF, selv om denne bestemmelse udgør en del af fællesskabsretten. Indtil Nice-traktatens
      ikrafttræden var betingelsen for, at Europa-Parlamentet kunne anlægge annullationssøgsmål, at Parlamentet indbragte klagen
      med henblik på at bevare sine prærogativer og ikke »kun« for at gøre en tilsidesættelse af en traktatbestemmelse gældende,
      jf. Amsterdam-traktatens affattelse af artikel 230, stk. 3, EF. Parlamentet kunne således ikke i et annullationssøgsmål gøre
      gældende at en retsakt udstedt af Kommissionen eller Rådet var i strid f.eks. med forbuddet mod forskelsbehandling i artikel
      12 EF, selv om denne bestemmelse uden tvivl udgør en del af fællesskabsretten.
      
      
        51.      Foruden denne hindring med hensyn til sagens realitetsbehandling er det i materiel henseende nødvendigt, at den regel, som
      gøres gældende, er umiddelbart anvendelig. Med hensyn til visse bestemmelser i EF-traktaten har Domstolen anerkendt dette.
      Det gælder f.eks. artikel 25 EF 
         			(38)
         		, 49 EF 
         			(39)
         		, 90 EF 
         			(40)
         		 og 141 EF 
         			(41)
         		. Mange andre bestemmelser har derimod ikke direkte virkning, f.eks. artikel 293 EF 
         			(42)
         		. Alle disse bestemmelser udgør ubestridt en del af den primære fællesskabsret. Alligevel kan fysiske eller juridiske personer
      kun gøre en tilsidesættelse heraf gældende som et bispørgsmål i henhold til artikel 241 EF.
      
      
        52.      Det fremgår klart af ovenstående, at spørgsmålet om, hvorvidt WTO-retten udgør en del af fællesskabsretten eller ej, er uden
      betydning for besvarelsen af spørgsmålet, om en privat kan gøre en tilsidesættelse heraf gældende. Det må derfor fastslås,
      at den hidtidige retspraksis vedrørende WTO-retten og privates manglende mulighed for at påberåbe sig denne i forbindelse
      med afledte fællesskabsbestemmelser ikke beror på en underkendelse af virkningerne af artikel 300, stk. 7, EF, men på opbygningen
      af reglerne om formaliteten og realiteten i sager om afledte retsakter, der er udstedt af fællesskabsinstitutionerne. Appellantens
      første indsigelse må derfor forkastes.
      
      
       b) Spørgsmålet, om der foreligger en undtagelse
      
        53.      Biret har endvidere gjort gældende, at Fællesskabet med sin tiltrædelse af den ordning for bilæggelse af tvister, som er oprettet
      ved WTO-aftalen, har forpligtet sig til at anerkende DSB’s afgørelser. I den henseende vedrører den foreliggende sag gennemførelsen
      af en særlig forpligtelse, der er påtaget inden for rammerne af WTO.
      
      
        54.      Domstolen har anerkendt to undtagelser fra princippet om, at WTO-aftalerne ikke er umiddelbart anvendelige, nemlig at den
      kan prøve den pågældende fællesskabsretsakts lovlighed efter WTO-bestemmelserne, såfremt Fællesskabet har gennemført en særlig
      inden for rammerne af WTO påtaget forpligtelse, eller såfremt den pågældende fællesskabsretsakt udtrykkeligt henviser til
      bestemte bestemmelser i WTO-aftalerne 
         			(43)
         		.
      
      
        55.      Domstolen har hidtil tilsyneladende kun i tre tilfælde godkendt, at private kan gøre bestemmelser i henholdsvis GATT- og/eller
      WTO-retten gældende til støtte for, at fællesskabsretsakter er retsstridige.
      
      
        56.      Sagen Fediol mod Kommissionen (dom af 22.6.1989, sag 70/87, Sml. s. 1781) vedrørte lovligheden af en beslutning fra Kommissionen
      om afvisning af Fediols klage efter artikel 3 i forordning (EØF) nr. 2641/84 
         			(44)
         		 med henblik på vedtagelse af egnede handelspolitiske foranstaltninger til beskyttelse mod uretmæssig handelspraksis fra Argentinas
      side (eksportafgifter på sojaprodukter samt kvantitative restriktioner for eksporten af sojabønner). Efter Fediols opfattelse
      var denne praksis i strid med GATT’s artikel III, XI, XX og XXIII.
      
      
        57.      Efter Kommissionens opfattelse måtte klagen afvises, da bestemmelserne i GATT ikke er tilstrækkeligt præcise til at kunne
      afføde sådanne rettigheder for private. Domstolen var ikke enig i denne opfattelse. Den henviste ganske vist til sin praksis,
      hvorefter forskellige bestemmelser i GATT ikke kunne afføde rettigheder for Fællesskabets borgere, der kan påberåbes ved domstolene.
      Det kunne imidlertid ikke udledes heraf, at private ikke ved Domstolen kan påberåbe sig GATT’s bestemmelser med henblik på
      efterprøvelse af, om en kritiseret adfærd, der er genstand for en klage i henhold til artikel 3 i forordning nr. 2641/84,
      udgør uretmæssig handelspraksis i forordningens forstand. Bestemmelserne i GATT er sådanne folkeretlige regler, hvortil der
      henvises i samme forordnings artikel 2, stk. 1, og denne fortolkning bekræftes af sammenhængen i anden og fjerde betragtning
      til forordningen 
         			(45)
         		. Endvidere udtalte Domstolen, at når der ved forordning nr. 2641/84 er skabt en ret for de berørte erhvervsdrivende til at
      påberåbe sig bestemmelserne i GATT i en klage, der indgives til Kommissionen med henblik på at afgøre, om en handelspraksis,
      som de mener, krænker deres interesser, er retsstridig, har de samme erhvervsdrivende derfor ret til at anlægge sag ved Domstolen
      for at få prøvet lovligheden af en kommissionsbeslutning, der bringer disse bestemmelser i anvendelse 
         			(46)
         		.
      
      
        58.      Domstolen har altså baseret sig på den eksisterende søgsmålsadgang efter artikel 3, stk. 1, i forordning nr. 2641/84, hvorefter
      »[e]nhver fysisk eller juridisk person samt enhver sammenslutning, der uden status som juridisk person optræder på vegne af
      en erhvervsgren i Fællesskabet, som anser sig for skadet af uretmæssig handelspraksis, kan indgive skriftlig klage«. Uretmæssig
      handelspraksis i denne bestemmelses forstand defineres i forordningens artikel 2, stk. 1, som »[…] enhver adfærd fra et tredjelands
      side, som i international handel er uforenelig enten med  folkeretten  eller med almindeligt anerkendte regler« (min fremhævelse). Denne dom er derfor et eksempel på et tilfælde i den anden undtagelseskategori
      (udtrykkelig henvisning til bestemte bestemmelser i WTO-aftalerne).
      
      
        59.      Dommen i sagen Nakajima mod Rådet 
         			(47)
         		 er et eksempel på et tilfælde i den første undtagelseskategori (gennemførelse af en særlig forpligtelse, der er påtaget inden
      for rammerne af WTO). Denne sag vedrørte lovligheden af en forordning om indførelse af en antidumpingtold, som startede med,
      at Committee of European Printer Manufacturers (Europrint) indgav en klage til Kommissionen i henhold til forordning (EØF)
      nr. 2176/84 
         			(48)
         		. Nakajima gjorde bl.a. gældende, at forordning (EØF) nr. 2423/88 
         			(49)
         		, som den anfægtede retsakt var udstedt på grundlag af, var i strid med visse bestemmelser i GATT’s antidumpingkodeks. Efter
      Rådets opfattelse måtte denne indsigelse afvises, da antidumpingkodeksen og GATT ikke skaber nogen rettigheder for private,
      som kan påberåbes for Domstolen, og bestemmelserne i kodeksen ikke er umiddelbart anvendelige 
         			(50)
         		.
      
      
        60.      Domstolen forkastede denne indsigelse. Den fastslog indledningsvis, at Nakajima ikke havde påberåbt sig, at bestemmelserne
      i GATT’s antidumpingkodeks er umiddelbart anvendelige. Der var derimod tale om en incidensprøvelse i henhold til artikel 241
      EF af gyldigheden af forordning 2423/88. Med henvisning til Kupferberg-dommen 
         			(51)
         		 anførte Domstolen endvidere, at forordning nr. 2423/88 var udstedt med henblik på at opfylde Fællesskabets internationale
      forpligtelser på grundlag af GATT og antidumpingkodeksen. Det påhvilede derfor Fællesskabet at sikre, at disse internationale
      bestemmelser overholdes 
         			(52)
         		.
      
      
        61.      Ligeledes i forbindelse med et annullationssøgsmål mod en forordning om indførelse af endelig antidumpingtold fastslog Domstolen
      i sagen Petrotub og Republica mod Rådet, at Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af 22. december 1995 om beskyttelse mod dumpingimport
      fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (EFT 1996 L 56, s. 1) [som affattet ved Rådets forordning (EF)
      nr. 2331/96 af 2.12.1996, EFT L 317, s. 1] var udstedt, for at de nye og detaljerede regler, som var indeholdt i WTO’s antidumpingkodeks,
      i videst muligt omfang kunne overføres til fællesskabsretten. I den henseende havde Fællesskabet udstedt disse forordninger
      og navnlig artikel 2, stk. 11, med henblik på at opfylde sine internationale forpligtelser ifølge antidumpingkodeksen, navnlig
      dennes artikel 2.4.2. Det tilkom derfor Domstolen at efterprøve lovligheden af den anfægtede forordning om antidumpingtold
      i forhold til antidumpingkodeksens artikel 2.4.2 
         			(53)
         		. Denne dom er ligeledes et eksempel på den første undtagelseskategori (gennemførelse af en særlig forpligtelse, der er påtaget
      inden for rammerne af WTO).
      
      
        62.      Spørgsmålet er, om den foreliggende sag vedrører gennemførelsen af en særlig forpligtelse, der er påtaget inden for rammerne
      af WTO, eller en udtrykkelig henvisning til bestemte bestemmelser i WTO-aftalerne.
      
      
        63.      Efter Rettens opfattelse er der ikke tale om et undtagelsestilfælde. Direktiv 81/602 og 88/146 blev vedtaget flere år før
      SPS-aftalen trådte i kraft den 1. januar 1995 og kan derfor logisk set hverken gennemføre en særlig forpligtelse, der er påtaget
      inden for rammerne af denne aftale eller udtrykkeligt henvise til enkelte af aftalens bestemmelser 
         			(54)
         		.
      
      
        64.      Endvidere fastslog Retten i den appellerede dom under henvisning til dommen i sagen Atlanta mod Fællesskabet 
         			(55)
         		, at DSB’s afgørelse af 13. februar 1998 heller ikke medfører, at Biret kan påberåbe sig en tilsidesættelse af SPS-aftalen.
      Denne afgørelse er nemlig nødvendigvis og direkte forbundet med anbringendet om tilsidesættelsen af SPS-aftalen, og den kan
      således kun tages i betragtning, såfremt Fællesskabets retsinstanser under behandlingen af et anbringende om direktivernes
      ugyldighed har fastslået, at aftalen er umiddelbart anvendelig 
         			(56)
         		.
      
      
        65.      Jeg er enig i argumentet om den tidsmæssige rækkefølge af vedtagelsen af direktiv 81/602 og 88/146 på den ene side og SPS-aftalen
      på den anden side. Retten fandt, at direktiv 96/22 ikke længere var relevant, da der ifølge dens konstateringer højst kunne
      blive tale om et erstatningskrav for perioden indtil den 7. december 1995.
      
      
        66.      Spørgsmålet er imidlertid, om den retlige vurdering i forbindelse med DSB’s afgørelse står for en nærmere prøvelse. I den
      appellerede doms præmis 14 anførte Retten, at Fællesskabet havde tilkendegivet over for WTO, at det ville overholde sine forpligtelser
      under WTO, men at det havde brug for en rimelig frist hertil. Fællesskabet fik derpå en frist på 15 måneder, der udløb den
      13. maj 1999, til at efterkomme forpligtelserne på grundlag af SPS-aftalen.
      
      
        67.      Det skal prøves, om denne erklæring fra Fællesskabets side, som i praksis afgives af Kommissionen, i givet fald kan betragtes
      som en fællesskabsretsakt, der har til formål at gennemføre en særlig forpligtelse, der er påtaget inden for rammerne af WTO.
      
      
        68.      Mod en sådan opfattelse taler først og fremmest, at der er tale om en erklæring på internationalt plan og afgivet over for
      WTO. En erklæring over for WTO kan ikke få samme retsvirkninger inden for Fællesskabet som de forordninger, som sagerne Nakajima
      mod Rådet og Petrotub og Republica mod Rådet vedrørte, og hvorved antidumpingkodeksen blev gennemført i fællesskabsretten.
      
      
        69.      Hertil kommer, at det ikke fremgår, at fællesskabsinstitutionenafgav denne erklæring over for WTO med henblik på herved at
      udløse nogle retsvirkninger inden for Fællesskabet. Gennemførelsen inden for Fællesskabet af DSB’s henstillinger af 13. februar
      1998 måtte antages at ske gennem vedtagelsen af Kommissionens forslag af 24. maj 2000 om ændring af direktiv 96/22. Dette
      dokumenteres af det andet afsnit i forslagets begrundelse 
         			(57)
         		. Det kan derfor ikke antages, at Fællesskabets erklæring over for WTO havde til hensigt at gennemføre en forpligtelse i henhold
      til WTO-aftalerne i fællesskabsretten. Der foreligger derfor ikke nogen af de undtagelsestilfælde, der er anerkendt i retspraksis.
      
      
       c) Umiddelbar anvendelighed af WTO-retten på grundlag af DSB’s henstillinger
      
        70.      Biret har anført, at Fællesskabet med sin tiltrædelse af den ordning for bilæggelse af tvister, som er oprettet ved WTO-aftalen,
      har forpligtet sig til at anerkende DSB’s afgørelser og henstillinger. I den appellerede dom har Retten i denne henseende
      fastslået, at DSB’s afgørelse af 13. februar 1998 ikke medfører, at Biret kan påberåbe sig en tilsidesættelse af SPS-aftalen.
      Denne afgørelse er nemlig nødvendigvis og direkte forbundet med anbringendet om tilsidesættelsen af SPS-aftalen, og den kan
      således kun tages i betragtning, såfremt Fællesskabets retsinstanser under behandlingen af et anbringende om direktivernes
      ugyldighed havde fastslået, at aftalen er umiddelbart anvendelig 
         			(58)
         		.
      
      
        71.      Den retlige betydning for fællesskabsretten af DSB’s afgørelser skal derfor undersøges, navnlig om de medfører, at WTO-retten
      får umiddelbar anvendelighed i den forstand, at private kan påberåbe sig disse afgørelser til støtte for et erstatningskrav.
      
      
        72.      Det skal her for klarhedens skyld endnu en gang understreges, at Domstolen ikke hidtil har taget stilling til dette retsspørgsmål.
      I sagen Portugal mod Rådet var der ikke tale om en henstilling eller afgørelse fra DSB, som eventuelt skulle have været taget
      i betragtning. I sagen Atlanta mod Fællesskabet havde appellanten først i replikken påberåbt sig en afgørelse, som DSB havde
      truffet i mellemtiden. Appellantens anbringende var derfor fremført for sent og blev afvist af Domstolen.
      
      
        73.      Dommen i sagen Atlanta mod Fællesskabet er imidlertid af betydning, for så vidt som Domstolen heri fastslog, at appellanten
      kunne have opretholdt sit anbringende om, at fællesskabsbestemmelserne var retsstridige på grund af en tilsidesættelse af
      WTO-retten, og at appellanten kunne have »[påberåbt sig ordningen for bilæggelse af tvister i WTO, som blev indført i 1995]
      bl.a. til fordel for en anerkendelse af, at reglerne om GATT har direkte virkning« 
         			(59)
         		. I denne dom nævnte Domstolen derfor udtrykkeligt muligheden for, at bestemmelserne i den nye tvistbilæggelsesordning kan
      medføre en ændring med hensyn til WTO-rettens virkning inden for Fællesskabets retsorden.
      
      
       i) Beskrivelse af memorandummet vedrørende regler og procedurer for bilæggelse af tvister
      
        74.      Som Domstolen allerede har fastslået i dommen i sagen Portugal mod Rådet, er WTO’s nye tvistbilæggelsesordning væsentligt
      forskellig fra ordningen i henhold til GATT 1947 
         			(60)
         		. Inden for rammerne af GATT 1947 kunne panelernes afgørelser kun vedtages ved konsensus mellem alle parter. Ved memorandummet
      fra 1994 blev denne regel vendt om og foreskriver nu, at DSB’s afgørelser er vedtaget, hvis ikke de er forkastet ved konsensus
      mellem alle parter (jf. memorandummets artikel 17, stk. 14). Den konsensus, der var nødvendig i henhold til GATT 1947, er
      blevet erstattet af indførelsen af et foreløbigt undersøgelsesstadium i panelet (memorandummets artikel 15) og oprettelsen
      af en stående appelinstans, som består af uafhængige personer med et godt omdømme og en påvist ekspertviden (memorandummets
      artikel 17). Denne ændring betyder, at tvistbilæggelsesordningen, som under GATT 1947 var af handelspolitisk karakter, har
      fået en betydeligt mere judiciel karakter 
         			(61)
         		.
      
      
        75.      Ganske vist foretrækkes også efter den nye ordning principielt en aftalt løsning mellem tvistens parter frem for en afgørelse
      fra DSB (jf. memorandummets artikel 3, stk. 7, nr. 1), som Domstolen allerede fastslog i dommen i sagen Portugal mod Rådet
      
         			(62)
         		. Dette gælder imidlertid kun, så længe proceduren ved panelet eller appelinstansen  ikke  er afsluttet (jf. memorandummets artikel 5, stk. 5). Et eksempel på en aftalt løsning i henhold til memorandummets artikel
      3, stk. 6, som blev opnået mellem tvistens parter efter indledningen, men inden afslutningen af tvistbilæggelsesproceduren,
      udgør enigheden mellem Det Europæiske Fællesskab og New Zealand i forbindelse med indførslen af smør 
         			(63)
         		. Panelproceduren blev suspenderet, parterne nåede til enighed, Fællesskabet ændrede sin lovgivning, og tvistbilæggelsesproceduren
      blev afsluttet uden en henstilling eller afgørelse fra DSB. Foreligger der imidlertid først en afgørelse eller henstilling
      fra DSB, skal den gennemføres »betingelsesløst« (memorandummets artikel 17, stk. 14). Parterne kan derefter ikke længere opnå
      et forlig, men kun forhandle om den frist, inden for hvilken DSB’s afgørelse skal gennemføres [artikel 21, stk. 3, litra b)],
      eller om, hvordan en gensidigt tilfredsstillende løsning skal se ud (DSU’s artikel 22, stk. 8). Alle løsninger, som aftales
      mellem tvistens parter, skal imidlertid være forenelige med WTO-aftalerne (memorandummets artikel 3, stk. 5).
      
      
        76.      En »omgående« efterkommelse af DSB’s henstillinger og afgørelser er ifølge memorandummet »en væsentlig forudsætning« for at
      sikre en effektiv bilæggelse af tvister (artikel 21, stk. 1). Kun hvis det er praktisk umuligt »straks« at efterkomme dem
      
         			(64)
         		, kan det pågældende WTO-medlem få en »rimelig tidsfrist« til at gøre dette (memorandummets artikel 21, stk. 3). Denne frist
      skal foreslås af det pågældende medlem og godkendes af DSB. Fristen kan i givet fald også aftales mellem tvistens parter.
      Giver ingen af disse procedurer noget resultat, fastlægges fristen ved »tvungen« voldgift (memorandummets artikel 21, stk. 3).
      
      
        77.      Under den procedure ved DSB, der er relevant i denne sag, blev gennemførelsesfristen fastsat til 15 måneder inden for rammerne
      af en voldgiftsprocedure 
         			(65)
         		, som var indledt efter anmodning fra Fællesskabet. Fristen udløb den 13. maj 1999. Den fastsatte gennemførelsesfrist er i
      overensstemmelse med memorandummets artikel 21, stk. 3, litra c), hvorefter fristen ikke bør overstige 15 måneder. Den nye
      tvistbilæggelsesordning er bindende for alle parter og udelukker ifølge ordningens bestemmelser anvendelsen af andre retsmidler
      (memorandummets artikel 23, stk. 1).
      
      
        78.      DSB’s henstillinger og afgørelser skal som nævnt accepteres »betingelsesløst« af tvistens parter (memorandummets artikel 17,
      stk. 14). Såfremt dette ikke sker inden for en »rimelig frist«, kan kompensation eller suspension af indrømmelser komme i
      betragtning. Begge er »foreløbige foranstaltninger« (»temporary measures«) ifølge memorandummet (artikel 22, stk. 1). De er
      derfor begrænset tidsmæssigt, nemlig indtil den foranstaltning, der er uforenelig med WTO-aftalerne, indstilles (memorandummets
      artikel 3, stk. 7). Hverken en kompensation eller en suspension af indrømmelser – hvoraf suspensionen betegnes som en »sidste
      udvej« (jf. memorandummets artikel 3, stk. 7, femte punktum) – foretrækkes imidlertid frem for fuld gennemførelse af en henstilling
      om at bringe en foranstaltning i overensstemmelse med WTO-retten (memorandummets artikel 22, stk. 1).
      
      
        79.      Kompensation er altid frivillig (memorandummets artikel 22, stk. 1). Suspension af indrømmelser er betinget af DSB’s forudgående
      tilladelse (memorandummets artikel 2, stk. 1, og artikel 22, stk. 2). Den kan således ikke indføres ensidigt, som det var
      tilfældet i henhold til GATT 1947 
         			(66)
         		. Suspension af indrømmelser må desuden kun anvendes, indtil DSB’s henstillinger eller afgørelser er gennemført, indtil medlemmet
      kommer med en løsning på annulleringen eller forringelsen af fordele, eller indtil der opnås en gensidigt tilfredsstillende
      løsning (memorandummets artikel 22, stk. 8).
      
      
        80.      I alle tilfælde fører DSB tilsyn med gennemførelsen af vedtagne henstillinger eller afgørelser (memorandummets artikel 22,
      stk. 8). Dette indebærer, at DSB’s henstillinger eller afgørelser også skal gennemføres i tilfælde af, at der er ydet kompensation,
      eller at indrømmelser er blevet suspenderet. Ydelse af kompensation eller suspension af indrømmelser udgør derfor ingen undtagelse
      (»waiver«) fra pligten til at opfylde forpligtelserne i henhold til WTO-aftalerne.
      
      
        81.      På grundlag af min beskrivelse af tvistbilæggelsesprocedurens udformning må det konkluderes, at der ikke findes noget varigt
      alternativ til gennemførelsen af DSB’s henstillinger eller afgørelser. Navnlig kan de ikke omgås gennem forhandlinger mellem
      parterne.
      
      
       ii) Begrænsningen af handlefriheden for Det Europæiske Fællesskabs lovgivende og udøvende myndigheder
      
      – Forhandling om en »waiver«
      
        82.      Som argument mod at anerkende, at WTO-bestemmelserne er umiddelbart anvendelige, er det blevet anført, at WTO-medlemmerne
      har handlefrihed ved gennemførelsen af DSB’s henstillinger og afgørelser. Det er navnlig muligt at yde kompensation eller
      acceptere en suspension af indrømmelser (såkaldt »straftold« fra de andre medlemmers side) i stedet for at tilbagekalde en
      foranstaltning, der er vedtaget af hensyn til sundheds- og forbrugerbeskyttelsen. Såfremt man anerkender, at WTO-bestemmelserne
      er umiddelbart anvendelige, vil det medføre en begrænsning af denne handlefrihed for Fællesskabets lovgivende eller udøvende
      myndigheder 
         			(67)
         		. Rådet har under retsmødet udtrykkeligt henvist til muligheden for at forhandle om en »waiver«.
      
      
        83.      Den mulighed, som fandtes i henhold til artikel XXIII i GATT 1947 for at underkaste sig modforanstaltninger som pris for at
      bibeholde foranstaltninger, som er uforenelige med WTO-aftalerne, har imidlertid som nævnt undergået retlige ændringer i den
      nye tvistbilæggelsesordning. Når DSB har vedtaget en henstilling eller en afgørelse, har parterne i WTO ikke længere nogen
      handlefrihed (forhandlingsfrihed) hvad angår spørgsmålet, om de skal gennemføre henstillingen eller afgørelsen. Den skal gennemføres
      »betingelsesløst« og »straks«. Et medlem kan ikke længere varigt unddrage sig sine forpligtelser i henhold til WTO-aftalerne.
      
      
        84.      I modsætning til, hvad Rådets repræsentant anførte under retsmødet, er dette heller ikke muligt i kraft af en »waiver«. Inden
      for rammerne af tvistbilæggelsesproceduren i henhold til memorandummet er det ikke længere muligt for tvistens parter at forhandle
      om en »waiver«, dvs. en undtagelse fra forpligtelserne i henhold til WTO-aftalerne. For det første er en midlertidig suspension
      af indrømmelser (»straftold«) betinget af DSB’s forudgående godkendelse (memorandummets artikel 22, stk. 2), og parterne kan
      ikke forhandle herom. For det andet skal alle aftaler mellem tvistens parter – også den i memorandummets artikel 22, stk. 8,
      nævnte mulighed for at opnå en »gensidigt tilfredsstillende løsning« – være forenelige med bestemmelserne i WTO-aftalerne
      (memorandummets artikel 3, stk. 5-7). En »waiver«, der aftales mellem parterne, opfylder ikke disse krav, da den netop indebærer
      en undtagelse fra forpligtelserne i henhold til WTO-aftalerne.
      
      
        85.      Den eneste mulighed, som findes efter WTO-retten for at anvende en »waiver«, er det tilfælde, som er omhandlet i artikel XXV,
      stk. 5, i GATT 1947, der anvendes overordentlig sjældent. I henhold til punkt 1, litra a), i GATT 1994 udgør GATT 1947 en
      del af denne aftale og dermed en del af WTO-retten. Der er tale om en »waiver« inden for rammerne af en »joint action« mellem
      alle kontraherende parter, hvis vedtagelse kræver et dobbelt flertal (et flertal af GATT-/WTO-medlemmerne og to tredjedels
      flertal af de afgivne stemmer). En aftale mellem to stridende parter opfylder ikke disse krav. En »waiver« i henhold til artikel
      XXV i GATT 1947 er heller ikke blevet vedtaget i forbindelse med den foreliggende tvistbilæggelsessag. Ifølge Kupferberg-dommen
      
         			(68)
         		 er den blotte mulighed for at anvende en »waiver« dog ikke til hinder for, at WTO-bestemmelser er umiddelbart anvendelige
      
         			(69)
         		.
      
      
        86.      Den manglende gennemførelse af en henstilling eller afgørelse fra DSB kan måske udgøre et handelspolitisk alternativ. Som
      det fremgår af ovenstående beskrivelse af memorandummet, er dette imidlertid under ingen omstændigheder et retligt alternativ.
      I henhold til WTO-retten, navnlig memorandummet om regler og procedurer for bilæggelse af tvister, har de lovgivende eller
      udøvende myndigheder derfor ikke længere nogen handlefrihed, som kan begrænses ved, at WTO-retten tillægges umiddelbar anvendelighed.
      
      
      
        87.      Spørgsmålet, om Domstolen gennem tilbageholdenhed (»judicial self-restraint«) skal godkende det handelspolitiske alternativ,
      der – som fastslået af Domstolen i sagen Portugal mod Rådet – alligevel kun er tidsmæssigt begrænset, eller om Domstolen derimod
      skal fremme en anvendelse af legalitetsprincippet ved at anerkende, at DSB’s henstillinger og afgørelser er bindende og gøre
      det muligt for private at påberåbe sig disse inden for rammerne af et erstatningssøgsmål, bør efter min opfattelse afgøres
      til fordel for legalitetsprincippet efter udløbet af den rimelige frist, der er fastsat til gennemførelsen af DSB’s henstilling
      eller afgørelse.
      
      
        88.      Det forhold, at den manglende gennemførelse af en henstilling eller en afgørelse fra DSB i det hele taget udgør et handelspolitisk
      alternativ, skyldes i sidste instans kun, at der ikke er mulighed for at gennemføre den ved hjælp af tvang. Der er kun mulighed
      for at udvirke gennemførelsen ved at iværksætte klassiske gengældelsesforanstaltninger (suspension af indrømmelser). Dette
      viser deres folkeretlige karakter. I folkeretten findes der principielt ingen tvangsforanstaltninger, hvilken egenskab i øvrigt
      også kendetegnede fællesskabsretten indtil Maastricht-traktaten. Først med indførelsen af artikel 228, stk. 2, EF er det blevet
      muligt at pålægge medlemsstaterne betaling af faste beløb og tvangsbøder for manglende opfyldelse af domme. Den omstændighed,
      at det ikke er muligt at gennemføre DSB’s henstillinger og afgørelser ved tvang, er derfor ikke et argument for, at de ikke
      skal tages i betragtning af Domstolen.
      
      
      – Gennemførelse af DSB’s henstillinger
      
        89.      En begrænsning af handlefriheden for de lovgivende eller udøvende myndigheder kommer højst i betragtning, for så vidt som
      der er tale om at gennemføre DSB’s henstillinger eller afgørelser. Som det fremgår af den appellerede doms præmis 12 og 13,
      skulle Det Europæiske Fællesskab ifølge den rapport, som blev vedtaget af DSB den 13. februar 1998, »bringe de foranstaltninger,
      som har vist sig at være […] uforenelige med [SPS-]aftalen, i overensstemmelse med de forpligtelser, Fællesskabet har påtaget
      sig inden for rammerne af denne aftale«. Denne formulering tyder på, at det er nødvendigt at vedtage endnu en retsakt for
      at gennemføre henstillingerne. Dette bekræftes af memorandummets artikel 3, stk. 7, fjerde punktum, som, for det tilfælde
      at der ikke opnås en aftalt løsning mellem parterne, fastslår, at det sædvanligvis er formålet med tvistbilæggelsesordningen
      at sikre, at den pågældende foranstaltning indstilles, hvis den findes at være uforenelig med bestemmelserne i nogen af de
      aftaler, der er omfattet af memorandummet. Ifølge DSB’s afgørelse skulle direktiv 96/22 derfor have været ophævet. Direktiv
      81/602 og 88/146 var allerede blevet ophævet ved direktiv 96/22. Kommissionens forslag KOM(2000) 320 fra maj 2000, hvorved
      direktiv 96/22 skulle ændres på tilsvarende måde, er i overensstemmelse hermed.
      
      
        90.      Selv om man derfor principielt må antage, at det var nødvendigt at vedtage endnu en fællesskabsretsakt efter vedtagelsen af
      DSB’s henstillinger fra februar 1998, rejser der sig det spørgsmål, om Biret ikke alligevel kan påberåbe sig DSB’s afgørelse.
      Herfor taler frem for alt det forhold, at den rimelige frist, inden for hvilken den nødvendige tilpasning af fællesskabsretten
      til forpligtelserne på grundlag af SPS-aftalen skulle foretages, for længst er udløbet. Efter egen anmodning havde Fællesskabet
      fået 15 måneder til at gennemføre afgørelsen. Denne frist udløb den 13. maj 1999.
      
      
        91.      Siden maj 1999 er der gået omkring fire år, uden at der er ændret noget ved den retlige situation, hverken med hensyn til
      WTO-retten eller fællesskabsretten. Der rejser sig derfor det spørgsmål, om Biret skal affinde sig med denne situation uden
      erstatning, eller om det under sådanne omstændigheder bør være muligt for Biret at påberåbe sig en afgørelse fra DSB, hvori
      det med bindende virkning fastslås, at fællesskabsretten er retsstridig, hvilket vil medføre, at WTO-retten må antages at
      være umiddelbart anvendelig, således at Biret har mulighed for eventuelt at rejse erstatningskrav.
      
      
        92.      Domstolen har som et generelt princip i fællesskabsretten anerkendt, at der findes en grundlæggende ret til fri erhvervsudøvelse
      
         			(70)
         		, hvilket er blevet bekræftet i nyere afgørelser 
         			(71)
         		. Det synes urimeligt at nægte borgeren krav på erstatning, når fællesskabslovgiveren gennem sin passivitet i over fire år
      efter udløbet af den rimelige frist, der var givet til gennemførelsen af DSB’s henstillinger, fortsat kan opretholde en situation,
      der er i strid med WTO-retten, og fortsat retsstridigt begrænser borgernes grundlæggende rettigheder.
      
      
        93.      Anerkendelsen af, at WTO-retten er umiddelbart anvendelig og kan danne grundlag for et eventuelt erstatningskrav, begrænser
      ikke handlefriheden for de lovgivende eller udøvende myndigheder med hensyn til spørgsmålet om, hvordan de gennemfører en
      henstilling fra DSB. Hvordan Fællesskabet sikrer, at dets foranstaltninger er i overensstemmelse med forpligtelserne i henhold
      til SPS-aftalen, er fortsat overladt til de kompetente fællesskabsinstitutioners skøn. Dette kan godt betyde, at Fællesskabet
      på grundlag af nye videnskabelige oplysninger eller i form af foreløbige beskyttelsesforanstaltninger på ny indfører et indførselsforbud,
      som denne gang er foreneligt med SPS-aftalen. Også den vej, der blev valgt i forslaget KOM(2000) 320, står stadig åben, såfremt
      det anerkendes, at SPS-aftalen er umiddelbart anvendelig på grundlag af DSB’s henstilling af 13. februar 1998. Den anerkendelse
      af WTO-rettens umiddelbare anvendelighed, der blev konkretiseret gennem en afgørelse fra DSB, er ikke ensbetydende med, at
      private har krav på, at fællesskabsinstitutionerne udfører bestemte handlinger. Biret får blot mulighed for at kræve finansiel
      erstatning fra Fællesskabet, såfremt de øvrige betingelser herfor er opfyldt.
      
      
        94.      Et erstatningssøgsmål tilsigter ifølge retspraksis ikke en ophævelse af en bestemt foranstaltning, men erstatning for tab,
      som er forårsaget af en fællesskabsinstitution 
         			(72)
         		. Med anerkendelsen af, at WTO-retten har direkte virkning, får Biret derfor ikke mulighed for at kræve, at Fællesskabet udviser
      en bestemt adfærd. Biret kan således ikke kræve, at forbuddet mod at indføre hormonbehandlet kød ophæves, og at fællesskabslovgiver
      opgiver den tilsigtede sundheds- og forbrugerbeskyttelse. Spørgsmålet er derimod, om der er grundlag for et finansielt erstatningskrav
      over for Fællesskabet eller de kompetente fællesskabsinstitutioner, som ikke har gennemført henstillingen eller afgørelsen
      fra DSB inden for den rimelige frist, der var fastsat af WTO. Anerkendelsen af, at WTO-retten, som den konkretiseres gennem
      DSB’s henstillinger eller afgørelser, er umiddelbart anvendelig, medfører derfor heller ikke, at hormonbehandlet kød må indføres
      til Fællesskabet.
      
      
        95.      Det må derfor konkluderes, at Domstolen heller ikke begrænser den handlefrihed, som tilkommer Fællesskabets lovgivende eller
      udøvende myndigheder ved gennemførelsen af henstillinger fra DSB, hvis den i det foreliggende tilfælde anerkender, at WTO-retten
      finder anvendelse efter udløbet af fristen for gennemførelsen af DSB’s henstillinger af 13. februar 1998.
      
      
        96.      På baggrund af ovenstående må jeg derfor konkludere, at en anerkendelse af, at WTO-retten er umiddelbart anvendelig og kan
      danne grundlag for et erstatningskrav, ikke kan hindres af, at det vil begrænse handlefriheden for Fællesskabets lovgivende
      eller udøvende myndigheder.
      
      
       iii) Gensidighedsprincippet
      
        97.      Som argument mod en anerkendelse af, at WTO-retten er umiddelbart anvendelig, er endvidere blevet fremført, at det strider
      mod det princip om gensidighed, som præger relationerne inden for WTO. WTO-reglerne vil få tillagt en virkning, som ikke tillægges
      dem i handelspartnernes retsordener. Dette svækker i betydelig grad Fællesskabets forhandlingsposition inden for WTO 
         			(73)
         		.
      
      
        98.      Når denne argumentation fremføres, tænker man frem for alt på Amerikas Forenede Stater. I sin lovgivning i forbindelse med
      gennemførelsen af WTO-aftalerne har USA udelukket ethvert krav fra private over for amerikanske myndigheder 
         			(74)
         		. På samme måde har også fællesskabslovgiver ved gennemførelsen af WTO-retten forsøgt at begrænse virkningerne heraf for fællesskabsretten.
      Det hedder i ellevte betragtning til afgørelse 94/800: »[O]verenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen, herunder
      bilagene hertil, kan ikke påberåbes direkte over for Fællesskabets og medlemsstaternes retsinstanser«.
      
      
        99.      Sådanne ensidige begrænsninger af retsvirkningerne af en international aftale er kun gyldige inden for folkerettens grænser.
      Her gælder navnlig folkerettens sædvaneretlige bestemmelser om forbehold, der er fastsat i artikel 19-23 i Wienerkonventionen
      om traktatretten (herefter »Wienerkonventionen«), som finder anvendelse her. Da Fællesskabet ikke har meddelt de øvrige deltagere
      i WTO forbeholdet i afgørelse 94/800 skriftligt, mangler allerede den første forudsætning for, at denne begrænsning kan have
      folkeretlig gyldighed (Wienerkonventionens artikel 23, stk. 1) 
         			(75)
         		.
      
      
        100.    Også fællesskabsretligt giver dette forbehold i afgørelse 94/800 anledning til betænkeligheder. I henhold til artikel 220
      EF skal Domstolen værne om lov og ret ved fortolkningen og anvendelsen af traktaten. Desuden er WTO-aftalerne i henhold til
      artikel 300, stk. 7, EF bindende for Domstolen såvel som for alle andre fællesskabsinstitutioner. Disse bestemmelser i den
      primære ret kan ikke begrænses ved afgørelser, Rådet træffer i den afledte ret.
      
      
        101.    Domstolen har ganske vist i sin praksis vedrørende GATT- og WTO-ret ved flere lejligheder fastslået, at aftalerne herom er
      baseret på princippet om gensidighed 
         			(76)
         		. Allerede i Kupferberg-dommen fastslog Domstolen imidlertid, at den omstændighed, at domstolene i et af de kontraherende
      lande finder, at en bestemmelse i en folkeretlig aftale er umiddelbart anvendelig, ikke i sig selv betyder, at der ikke længere
      er gensidighed mellem parterne 
         			(77)
         		. Også daværende generaladvokat Gulmann udtalte sig på lignende måde i sagen Tyskland mod Rådet 
         			(78)
         		.
      
      
        102.    Det skal endvidere understreges, at også gensidighedsargumentet snarere udgør et handelspolitisk argument, som gives en retlig
      erklæring med etiketten »gensidighedsprincip«. Det er aldeles tvivlsomt, om det overhovedet kan svække Fællesskabets forhandlingsposition,
      at WTO-retten anerkendes at være umiddelbart anvendelige som grundlag for erstatningskrav. Hvis Fællesskabet tilsidesætter
      WTO-reglerne, er det som nævnt forpligtet til at gennemføre DSB’s henstillinger eller afgørelser. Hvis WTO-reglerne tilsidesættes
      af et andet medlem, kan Fællesskabet anmode om iværksættelse af en tvistbilæggelsesprocedure og kræve, at DSB’s afgørelse
      gennemføres. Forhandlingspositionen kan kun tænkes at blive svækket i tilfælde af, at man forestiller sig, at tvistens parter
      opnår enighed om at opretholde ordninger, der er i strid med WTO-aftalerne. Dette er imidlertid som nævnt ikke tilfældet.
      
      
        103.    Domstolen virkeliggør kun legalitetsprincippet, såfremt den anerkender, at DSB’s henstilling af 13. februar 1998 har retlig
      virkning inden for Fællesskabet efter udløbet af gennemførelsesfristen den 13. maj 1999, således at fællesskabsborgeren til
      støtte for et erstatningskrav kan gøre gældende, at Fællesskabets foranstaltning er i strid med WTO-retten.
      
      
       iv) Sammenligning med interne situationer inden for Fællesskabet
      
        104.    Anerkendelsen af, at en adfærd fra fællesskabsinstitutionernes side, der er i strid med WTO-retten, principielt også kan begrunde
      et erstatningskrav uden for kontraktforhold, er i overensstemmelse med Domstolens praksis i lignende situationer inden for
      Fællesskabet. Det gælder såvel retspraksis vedrørende betydningen af traktatbrudssøgsmål som retspraksis vedrørende medlemsstaternes
      ansvar, såfremt direktiver ikke gennemføres inden for den fastsatte frist.
      
      
      – Traktatbrudssøgsmål
      
        105.    I sager om sanktionering af medlemsstaternes traktatbrud betragter Domstolen anerkendelsen af et erstatningskrav fra borgerens
      side over for den pågældende medlemsstat som et passende middel til at virkeliggøre legalitetsprincippet. Domstolen fastslog
      således, at Den Franske Republik havde gjort sig skyldig i et traktatbrud ved fortsat at forbyde indførslen af visse oksekødsprodukter
      fra Det Forenede Kongerige efter udløbet af det forbud mod eksport af britisk oksekød, der var indført i fællesskabsretten
      til beskyttelse mod BSE, og efter indførelsen af en datobaseret eksportordning 
         			(79)
         		. Ifølge fast retspraksis har traktatbrudssøgsmål netop betydning med henblik på at fastslå grundlaget for eventuelle erstatningskrav,
      som andre medlemsstater, Fællesskabet eller private kan have over for den medlemsstat, der har udvist en retsstridig adfærd
      
         			(80)
         		.
      
      
      – Ansvar for manglende gennemførelse af direktiver
      
        106.    På samme måde tager retspraksis vedrørende medlemsstaternes ansvar over for fællesskabsborgerne i tilfælde af manglende gennemførelse
      af direktiver sigte på, at medlemsstaterne udviser en adfærd, der er i overensstemmelse med fællesskabsretten, og gennemfører
      direktiver inden for den fastsatte frist. Som eksempel kan nævnes Francovich m.fl.-dommen 
         			(81)
         		 og Dillenkofer m.fl.-dommen 
         			(82)
         		. En medlemsstat skal ikke kunne drage fordel af et traktatbrud, og borgeren skal ikke være nødt til at finde sig i medlemsstatens
      traktatstridige adfærd. Også her skal konstateringen af medlemsstatens ansvar tjene til at øve pres på den medlemsstat, der
      gør sig skyldig i traktatbrud, for at få den til at genoprette en tilstand, der er i overensstemmelse med traktatens bestemmelser.
      
      
        107.    I Francovich m.fl.-dommen fastslog Domstolen, at fællesskabsrettens fulde virkning ville blive afsvækket og beskyttelsen af
      de i fællesskabsretten anerkendte rettigheder ville blive forringet, såfremt private var afskåret fra at opnå erstatning for
      en krænkelse af deres rettigheder som følge af en tilsidesættelse af fællesskabsretten, der må tilregnes en medlemsstat 
         			(83)
         		. Det er navnlig nødvendigt, at der består en adgang til at gøre erstatningskrav gældende mod en medlemsstat i tilfælde, hvor
      fællesskabsrettens fulde virkning afhænger af, at der træffes foranstaltninger fra medlemsstatens side, og hvor private derfor
      ikke kan påberåbe sig de i fællesskabsretten anerkendte rettigheder ved de nationale domstole, når medlemsstaten ikke har
      truffet sådanne foranstaltninger 
         			(84)
         		.
      
      
        108.    Denne situation kan sammenlignes med den, som Biret befinder sig i. Ved DSB’s bindende henstilling af 13. februar 1998 blev
      det fastslået, at en fællesskabsretlig foranstaltning er uforenelig med WTO-retten. Som følge af Fællesskabets passivitet
      hindres Biret i at kunne indføre kød behandlet med visse hormoner til Fællesskabet. Birets ret til fri erhvervsudøvelse begrænses
      dermed.
      
      
        109.    I sådanne tilfælde medvirker Domstolen til at sikre legalitetsprincippets gennembrud ved at anerkende den umiddelbare anvendelighed
      af bestemmelser, som normalt ikke har en sådan virkning. Som det fremgår af artikel 249, stk. 3, EF, skal bestemmelser i direktiver
      principielt ikke skabe rettigheder, som borgerne kan gøre gældende. Direktiver er kun med hensyn til det tilsigtede mål bindende
      for de medlemsstater, som de er rettet til, og afføder i reglen ingen rettigheder for borgerne. På tilsvarende måde bør det
      også under de her beskrevne omstændigheder undtagelsesvis anerkendes, at WTO-retten er umiddelbar anvendelig, og der bør derfor
      åbnes mulighed for et erstatningskrav.
      
      
       v) Grundlæggende ret til fri erhvervsudøvelse
      
        110.    I fællesskabsretlig henseende taler endelig også den grundlæggende ret til fri erhvervsudøvelse for, at DSB’s henstillinger
      og afgørelser skal tillægges direkte virkning efter udløbet af en rimelig frist til gennemførelsen heraf. Det er som anført
      ovenfor en urimelig begrænsning af denne grundlæggende ret, at borgeren uden erstatning skal acceptere, at fællesskabsinstitutionerne
      i en periode på fire år ikke gennemfører en afgørelse eller henstilling fra DSB. 
      
      
        111.    Dette forekommer endnu mindre acceptabelt i betragtning af, at Fællesskabet over for WTO udtrykkeligt har erklæret sig rede
      til at opfylde sine forpligtelser, som det fastslås i den appellerede dom. Der foreligger således ikke kun en bindende afgørelse
      eller henstilling fra DSB, men også en udtrykkelig handling fra en fællesskabsinstitution, der udtrykkeligt henviser hertil.
      
      
        112.    Ganske vist er der tale om en folkeretlig erklæring, der som tidligere nævnt i hvert fald ikke har direkte virkning i Fællesskabets
      retsorden. Alligevel bør det tages i betragtning, at Kommissionen afgiver sådanne erklæringer over for WTO, efter at den forud
      har underrettet Rådets kompetente udvalg om resultatet af tvistbilæggelsesproceduren. To fællesskabsinstitutioner har således
      anerkendt, at fællesskabsretten er i strid med WTO-aftalerne og derfor bør tilpasses DSB’s henstillinger. Foretages der alligevel
      ikke en sådan tilpasning inden for en rimelig frist, handler Kommissionen og Rådet i modstrid med den af dem selv fulgte linje.
      Også dette taler for at anerkende muligheden for et erstatningskrav.
      
      
       vi) Tilstrækkeligt præcis regel
      
        113.    Ifølge WTO’s nye tvistbilæggelsesordning skal DSB’s henstillinger og afgørelser gennemføres »betingelsesløst« og »straks«.
      Parterne kan ikke unddrage sig deres forpligtelser ifølge WTO-aftalerne ved hjælp af en »waiver«. Når tvistbilæggelsesordningen
      er udformet på denne måde, synes det rimeligt at antage, at der efter DSB’s vedtagelse af en henstilling eller afgørelse og
      udløbet af en rimelig frist til gennemførelsen heraf foreligger en »tilstrækkelig klar og præcis forpligtelse« som omhandlet
      i retspraksis vedrørende bestemmelser i folkeretlige aftaler, der er umiddelbart anvendelig 
         			(85)
         		.
      
      
       vii) Foreløbig konklusion
      
        114.    Det må derfor lægges til grund, at WTO-retten er umiddelbart anvendelig, når det er fastslået i DSB’s henstillinger eller
      afgørelser, at en fællesskabsforanstaltning er uforenelig med WTO-retten, og Fællesskabet ikke har gennemført henstillingerne
      eller afgørelserne inden for en rimelig fastsat frist.
      
      
       2. Spørgsmålet, om der foreligger en tilsidesættelse af bestemmelser, som har til formål at beskytte private 
      
        115.    Som fastslået ovenfor er det ikke tilstrækkeligt, at den bestemmelse, som tilsidesættes, er umiddelbart anvendelig. Den skal
      også have til formål at beskytte private. Det er netop denne betingelse, som Domstolen i sin praksis vedrørende WTO-retten
      til stadighed har afvist, er opfyldt. WTO-aftalerne regulerer kun forholdet mellem WTO-medlemmerne og er derfor efter selve
      deres karakter ikke egnede til at skabe rettigheder for private 
         			(86)
         		.
      
      
        116.    WTO-aftalerne regulerer først og fremmest spørgsmål vedrørende toldret og international handel. Som det fremgår af Van Gend
      & Loos-dommen, kan dog også grundlæggende bestemmelser om told være umiddelbart anvendelige. I denne dom fandt Domstolen,
      at EF-traktatens artikel 12 (efter ændring nu artikel 25 EF) er umiddelbart anvendelig 
         			(87)
         		. Denne bestemmelse indeholder et generelt forbud mod told ved ind- og udførsel og mod finanstold og er også kun rettet til
      stater og ikke til borgerne. Bestemmelsen kan derfor fuldt ud sammenlignes med bestemmelserne i WTO-retten og navnlig GATT
      1947 og GATT 1994.
      
      
        117.    WTO-aftalerne indeholder dog også frihedsgarantier og forbud mod forskelsbehandling. Handelsbestemmelserne vedrører borgernes
      frie erhvervsudøvelse. I stater med en fri markedsøkonomi er det først og fremmest private, der driver handel. Netop også
      bestemmelser om sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger som dem, der er indeholdt i SPS-aftalen, er af væsentlig betydning
      for borgere, der driver handel. Som det fremgår af første betragtning til og artikel 2, stk. 3, i SPS-aftalen, har aftalen
      til formål at modvirke en skjult begrænsning af den internationale handel. Begrænsninger af samhandelen gennem vedtagelse
      af sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger kan principielt medføre forskelsbehandling mellem nationale og importerede
      varer og mellem dem, der handler med disse varer. Handelsbegrænsninger indvirker derfor på borgernes frie erhvervsudøvelse.
      
      
      
        118.    Den omstændighed, at en bestemmelse har til formål at beskytte almene interesser – i denne sag liberaliseringen af verdenshandelen
      gennem WTO-aftalerne – udelukker i øvrigt ikke, at den også kan have til formål at beskytte privates interesser. I sagen Kampffmeyer
      m.fl. mod Kommissionen fastslog Domstolen vedrørende forordning nr. 19 om den gradvise oprettelse af en fælles markedsordning
      for korn 
         			(88)
         		, at forordningen tilsigter dels at sikre en hensigtsmæssig understøttelse af landbrugsmarkederne i overgangsperioden, dels
      at muliggøre en gradvis virkeliggørelse af enhedsmarkedet ved at åbne adgang for en udvikling af de frie varebevægelser inden
      for Fællesskabet. Det forhold, at bestemmelserne har til formål at beskytte almene interesser, udelukker imidlertid ikke,
      at de også beskytter individuelle virksomheder, som deltager i Fællesskabets interne handel 
         			(89)
         		. På tilsvarende måde kan liberaliseringsreglerne i WTO-aftalerne og navnlig bestemmelserne i SPS-aftalen også antages at
      have til formål at beskytte private.
      
      
        119.    Også den anden betingelse for at rejse et erstatningskrav er derfor opfyldt. SPS-aftalen har nemlig til formål at beskytte
      den enkelte handlende.
      
      
       3. Sammenfatning vedrørende retsstridigheden af Rådets adfærd
      
        120.    På grundlag af ovenstående betragtninger må det konkluderes, at SPS-aftalens artikel 3 og 5, som er blevet konkretiseret gennem
      DSB’s henstillinger af 13. februar 1998, er umiddelbart anvendelig som følge af, at henstillingerne ikke er blevet gennemført
      inden for en rimelig frist, der var fastsat til den 13. maj 1999. Dette medfører, at Biret kan påberåbe sig bestemmelser,
      som har til formål at beskytte virksomhedens interesser. Der foreligger derfor en kvalificeret tilsidesættelse af gældende
      ret i modsætning til, hvad der er antaget i den appellerede dom.
      
      
       C –  Tab og årsagsforbindelse 
      
        121.    Retten har i den appellerede dom ikke taget stilling til de yderligere betingelser for et erstatningskrav, som skal være opfyldt,
      nemlig at der foreligger et tab og er årsagsforbindelse mellem tabet og den retsstridige adfærd 
         			(90)
         		. Sagen bør derfor hjemvises til Retten til fornyet behandling i henhold til artikel 61, stk. 1, i EF-statutten for Domstolen.
      
      
        122.    Supplerende skal blot bemærkes, at der ikke kan afvises at være lidt et tab eller være årsagsforbindelse med det argument,
      at indførslen af hormonbehandlet kød også kunne være blevet forbudt ved foranstaltninger, der havde været i overensstemmelse
      med WTO-aftalerne, navnlig hvis der var fremlagt nye videnskabelige beviser for stoffernes skadelige virkning, eller hvis
      indførselsforbuddet var blevet indført som en præventiv foranstaltning. En sådan argumentation er nærliggende i betragtning
      af den opfattelse, Kommissionen har indtaget i sit forslag af 24. maj 2000. Forbuddet mod et af de pågældende hormoner støttes
      her på nye videnskabelige oplysninger. Med hensyn til de fem andre hormoner forbydes disse midlertidigt, indtil der foreligger
      yderligere oplysninger 
         			(91)
         		.
      
      
        123.    De anførte argumenter udelukker imidlertid hverken, at der er lidt et tab eller er årsagsforbindelse. De nye videnskabelige
      oplysninger forelå endnu ikke i februar 1998 på tidspunktet for de faktiske omstændigheder, hvor det blev konstateret, at
      fællesskabsforanstaltningen var retsstridig. De forelå ikke engang i maj 1999, hvor fristen for at gennemføre DSB’s henstillinger
      udløb, og fra hvilket tidspunkt et erstatningskrav principielt skal tages i betragtning. Videnskabelige oplysninger, der er
      fremlagt senere, og som kan begrunde et tilsvarende forbud, medfører ikke, at en retsstridig adfærd fra Fællesskabets side
      bliver uden betydning. I modsat fald vil et erstatningskrav altid være udelukket i de tilfælde, hvor tilsidesættelsen af WTO-aftalerne
      skyldes manglen på en videnskabelig begrundelse. De videnskabelige oplysninger bliver med tiden stadig mere fuldstændige.
      
      
        124.    Med hensyn til det midlertidige forbud, der foreslås for de fem andre hormoner, bemærkes, at det retsgrundlag, som foranstaltningen
      støttes på, er blevet ændret. Den foranstaltning, der er i strid med WTO-aftalerne, og som DSB’s afgørelse fra februar 1998
      vedrører, blev ikke vedtaget som en midlertidig foranstaltning, indtil de nødvendige videnskabelige oplysninger foreligger.
      Det forekommer urimeligt, hvis borgeren uden erstatning skal acceptere en begrænsning af sin grundlæggende ret til fri erhvervsudøvelse,
      når fællesskabslovgiver foretager en ny retlig kvalificering af sin egen handlemåde.
      
      
        125.    Min konklusion er derfor, at den appellerede dom bør ophæves, og at sagen bør hjemvises til Retten til fornyet behandling.
      
      
       D –  Fejlagtig  fortolkning af artikel 48 i Rettens procesreglement 
      
        126.    Kun subsidiært for det tilfælde, at Domstolen ikke skulle følge den af mig foreslåede løsning, skal jeg også kort behandle
      det andet anbringende. Appellanten har fremført, at denne allerede i stævningen gjorde gældende, at der foreligger et objektivt
      ansvar, hvorfor argumentet ikke burde have været afvist som forsinket.
      
      
        127.    Spørgsmålet om, hvorvidt dette anbringende allerede var indeholdt i stævningen, er et faktisk spørgsmål, som ikke kan efterprøves
      under appelsagen. Under henvisning til Rettens konstatering i den appellerede dom om, at Biret i replikken havde anmodet Retten
      om at lade retspraksis udvikle sig henimod en anerkendelse af objektivt ansvar 
         			(92)
         		, skal jeg henvise til dommen i sagen Atlanta mod Fællesskabet. I denne dom fastslog Domstolen, at en argumentation, som ændrer
      selve Fællesskabets ansvarsgrundlag, dvs. fra culpaansvar til objektivt ansvar, skal anses for et nyt anbringende, som ikke
      kan påberåbes 
         			(93)
         		. I henhold til artikel 42, stk. 2, i Domstolens procesreglement og artikel 48, stk. 2, i Rettens procesreglement må nye anbringender
      ikke fremsættes under sagens behandling, medmindre de støttes på retlige eller faktiske omstændigheder, som er kommet frem
      under retsforhandlingerne.
      
      
      VIII –  Sagens omkostninger 
      
        128.    I henhold til artikel 118, jf. artikel 69, stk. 2, i Domstolens procesreglement pålægges det den tabende part at betale sagens
      omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom. Da Biret har nedlagt påstand herom, og da Rådet har tabt sagen, bør Rådet
      pålægges at betale sagens omkostninger.
      
       
      IX –  Forslag til afgørelse 
      
        129.    På baggrund af ovenstående foreslår jeg, at der træffes følgende afgørelse:
      
      »1)
         Dommen afsagt af De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans den 11. januar2002, Biret International mod Rådet ( sag
            T-174/00) ophæves. Sagen hjemvises til Retten til fornyet behandling.
         
      
      
      2)
         Rådet for Den Europæiske Union betaler sagens omkostninger.
      
      
      3)
         Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber bærer sine egne omkostninger.«
      
      
      
       1 –
         
         Originalsprog: tysk.
      
      2 –
         
         Betegnelsen er i overensstemmelse med terminologien i overenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen (WTO),
            jf. WTO-overenskomstens artikel IV, stk. 3, EFT 1994 L 336, s. 3.
            
         
      
      3 –
         
         Dom afsagt af De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans (Første afdeling) den 11.1.2002, sag T-174/00, Biret International
            mod Rådet, Sml. II, s. 17.
            
         
      
      4 –
         
         EFT L 222, s. 32.
            
         
      
      5 –
         
         EFT L 70, s. 16.
            
         
      
      6 –
         
         Rådets afgørelse om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af de aftaler, der er resultatet af de multilaterale forhandlinger
            i Uruguay-rundens regi (1986-1994), for så vidt angår de områder, der hører under Fællesskabets kompetence, EFT L 336, s. 1.
            
         
      
      7 –
         
         EFT 1994 L 336, s. 40.
            
         
      
      8 –
         
         EFT 1994 L 336, s. 234.
            
         
      
      9 –
         
         Betegnelsen er i overensstemmelse med terminologien i WTO-overenskomsten, nævnt i fodnote 2, jf. WTO-overenskomstens artikel
            III, stk. 3.
            
         
      
      10 –
         
         EFT L 125, s. 3.
            
         
      
      11 –
         
         Den appellerede doms præmis 37-43.
            
         
      
      12 –
         
         Artikel 300, stk. 7, EF har følgende ordlyd: »Aftaler, der indgås på betingelserne i denne artikel, er bindende for Fællesskabets
            institutioner og for medlemsstaterne.«
            
         
      
      13 –
         
         Dom af 19.11.1975, sag 38/75, Sml. s. 1439, præmis 16.
            
         
      
      14 –
         
         Med hensyn til GATT har appellanten henvist til Douaneagent der Nederlandse Spoorwegen-dommen, se fodnote 13, samt til dom
            af 5.5.1981, sag 112/80, Dürbeck, Sml. s. 1095.
            
         
      
      15 –
         
         Biret har henvist til bemærkningerne i punkt 18 og 24 [der sigtes formentlig til punkt 23] i generaladvokat Saggios forslag
            til afgørelse af 25.2.1999 i sagen Portugal mod Rådet.
            
         
      
      16 –
         
         Dom af 14.10.1999, sag C-104/97 P, Sml. I, s. 6983.
            
         
      
      17 –
         
         Dom af 26.10.1982, sag 104/81, Kupferberg, Sml. s. 3641, præmis 20, og af 16.6.1998, sag C-162/96, Racke, Sml. I, s. 3655,
            præmis 36.
            
         
      
      18 –
         
         Biret har påberåbt sig præmis 21 i dommen i sagen Atlanta mod Fællesskabet (se fodnote 16).
            
         
      
      19 –
         
         Artikel 48 i Rettens procesreglement har følgende ordlyd:
            	»1.	 Parterne kan i replikken og duplikken anføre yderligere beviser til støtte for deres anbringender. Parterne skal begrunde,
            hvorfor beviserne først påberåbes på dette tidspunkt.
            	2. 	Nye anbringender må ikke fremsættes under sagens behandling, medmindre de støttes på retlige eller faktiske omstændigheder,
            som er kommet frem under retsforhandlingerne.«
            
         
      
      20 –
         
         Appellanten har henvist til stævningens punkt 33-36.
            
         
      
      21 –
         
         Appellanten har henvist til stævningens punkt 37-39 og navnlig påberåbt sig den relevante retspraksis ved franske og belgiske
            domstole.
            
         
      
      22 –
         
         Appellanten har henvist til stævningens punkt 58 ff.
            
         
      
      23 –
         
         Biret har henvist til dom af 12.6.1958, sag 2/57, Compagnie des Hauts Fourneaux de Chasse mod Den Høje Myndighed, Sml. 1954-1964,
            s. 101, org.ref.: Rec. s. 129.
            
         
      
      24 –
         
         Rådet har henvist til punkt 127 i generaladvokat Gulmanns forslag til afgørelse af 8.6.1994, sag C-280/93, Tyskland mod Rådet,
            dom af 5.10.1994, Sml. I, s. 4973.
            
         
      
      25 –
         
         Rådet har henvist til dom af 30.9.1987, sag 12/86, , Sml. s. 3719, præmis 12 [der sigtes formentlig til præmis 14].
            
         
      
      26 –
         
         Dom af 12.3.2002, forenede sager C-27/00 og C-122/00, Sml. I, s. 2569.
            
         
      
      27 –
         
         Jf. dommen i sagen Atlanta mod Fællesskabet, nævnt i fodnote 16, præmis 65, og dom af 4.7.2000, sag C-352/98 P, Bergaderm
            og Goupil mod Kommissionen, Sml. I, s. 5291, præmis 42.
            
         
      
      28 –
         
         Dom af 14.7.1967, forenede sager 5/66, 7/66 og 13/66-24/66, Kampffmeyer m.fl. mod Kommissionen, Sml. 1965-1968, s. 381, org.ref.:
            Rec. s. 317, af 2.12.1971, sag 5/71, Schöppenstedt mod Rådet, Sml. 1971, s. 275, org.ref.: Rec. s. 975, præmis 11, og af 13.3.1992,
            sag C-282/90, Vreugdenhil mod Kommissionen, Sml. I, s. 1937, præmis 19.
            
         
      
      29 –
         
         Dommen nævnt i punkt 10.
            
         
      
      30 –
         
         Nævnt i fodnote 16.
            
         
      
      31 –
         
         Samme dom, nævnt i fodnote 16, præmis 22 ff.
            
         
      
      32 –
         
         Rapport fra appelinstansen af 16.1.1998, WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R, punkt 128, vedtaget af DSB den 13.2.1998. Alle WTO-dokumenter,
            der nævnes i dette forslag til afgørelse, er tilgængelige på WTO’s internetside (www.wto.org) under rubrikken »Trade Topics«,
            »Dispute Settlement«. 
            
         
      
      33 –
         
         Dom af 12.12.1972, forenede sager 21/72-24/72, International Fruit Company m.fl., Sml. 1972, s. 295, org.ref.: Rec. s. 1219,
            præmis 7-9 og 28, og dommen i sagen Tyskland mod Rådet, nævnt i fodnote 24, præmis 105.
            
         
      
      34 –
         
         Dommen i sagen Portugal mod Rådet, nævnt i punkt 10, præmis 47, kendelse af 2.5.2001, sag C-307/99, OGT Fruchthandelsgesellschaft,
            Sml. I, s. 3159, præmis 24, Omega Air-dommen, nævnt i fodnote 26, præmis 93, og dom af 9.1.2003, sag C-76/00 P, Petrotub og
            Republica mod Rådet, Sml. I, s. 79, præmis 53.
            
         
      
      35 –
         
         Dommen i sagen Portugal mod Rådet, nævnt i punkt 10, præmis 49, Omega Air-dommen, nævnt i fodnote 26, præmis 94, og dommen
            i sagen Petrotub og Republica mod Rådet, nævnt i fodnote 34, præmis 54.
            
         
      
      36 –
         
         Dom af 30.4.1974, sag 181/73, Haegeman, Sml. s. 449, præmis 2-6, Kupferberg-dommen, nævnt i fodnote 17, præmis 2-6, og Rettens
            dom af 22.1.1997, sag T-115/94, Opel Austria mod Rådet, Sml. II, s. 39, præmis 101. Domstolen har endog fastslået dette i
            forbindelse med AETR-overenskomsten, som er blevet ratificeret af medlemsstaterne, men ikke af Fællesskabet selv, dom af 16.1.2003,
            sag C-439/01, Cipra og Kvasnick, Sml. I, s. 745, præmis 24.
            
         
      
      37 –
         
         Haegeman-dommen, nævnt i fodnote 36, præmis 2-6, dom af 16.6.1998, sag C-53/96, Hermès, Sml. I, s. 3603, præmis 29, af 14.12.2000,
            forenede sager C-300/98 og C-392/98, Dior m.fl., Sml. I, s. 11307, præmis 40, og Cipra og Kvasnick-dommen, nævnt i fodnote
            36, præmis 26.
            
         
      
      38 –
         
         Dom af 5.2.1963, sag 26/62, Van Gend & Loos, Sml. 1954-1964, s. 375, org.ref.: Rec. s. 1, se s. 25.
            
         
      
      39 –
         
         Dom af 29.4.1999, sag C-224/97, Ciola, Sml. I, s. 2517, præmis 27.
            
         
      
      40 –
         
         Dom af 26.2.1991, sag C-159/89, Kommissionen mod Grækenland, Sml. I, s. 691, præmis 6.
            
         
      
      41 –
         
         Dom af 8.4.1976, sag 43/75, Defrenne, Sml. s. 455, præmis 21-24.
            
         
      
      42 –
         
         Dom af 12.5.1998, sag C-336/96, Gilly, Sml. I, s. 2793, præmis 17.
            
         
      
      43 –
         
         Dommen i sagen Portugal mod Rådet, nævnt i punkt 10, præmis 49.
            
         
      
      44 –
         
         Rådets forordning af 17.9.1984 om styrkelse af den fælles handelspolitik, særlig med hensyn til beskyttelse mod uretmæssig
            handelspraksis, EFT L 252, s. 1.
            
         
      
      45 –
         
         Dommen i sagen Fediol mod Kommissionen, præmis 19.
            
         
      
      46 –
         
         Samme dom, præmis 22.
            
         
      
      47 –
         
          	Dom af 7.5.1991, sag C-69/89, Sml. I, s. 2069.
            
         
      
      48 –
         
         Rådets forordning af 23.7.1984 om beskyttelse mod dumpingimport eller subsidieret import fra lande, der ikke er medlemmer
            af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, EFT L 201, s. 1.
            
         
      
      49 –
         
         Rådets forordning af 11.7.1988 om beskyttelse mod dumpingimport eller subsidieret import fra lande, der ikke er medlemmer
            af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, EFT L 209, s. 1.
            
         
      
      50 –
         
         Dommen i sagen Nakajima mod Rådet, nævnt i fodnote 47, præmis 27.
            
         
      
      51 –
         
         Nævnt i fodnote 17.
            
         
      
      52 –
         
         Dommen i sagen Nakajima mod Rådet, nævnt i fodnote 47, præmis 28-31.
            
         
      
      53 –
         
         Dommen i sagen Petrotub og Republica mod Rådet, nævnt i fodnote 34, præmis 55 ff.
            
         
      
      54 –
         
         Den appellerede doms Præmis 64, nævnt i fodnote 3.
            
         
      
      55 –
         
         Nævnt i fodnote 16.
            
         
      
      56 –
         
         Den appellerede doms præmis 66 ff., nævnt i fodnote 3.
            
         
      
      57 –
         
         Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 96/22, KOM(2000) 320 endelig udg. af 24.5.2000,
            navnlig s. 2, andet afsnit, samt s. 3, sidste afsnit.
            
         
      
      58 –
         
         Den appellerede doms præmis 66 ff., nævnt i fodnote 3.
            
         
      
      59 –
         
         Dommen i sagen Atlanta mod Fællesskabet, nævnt i fodnote 16, præmis 21.
            
         
      
      60 –
         
         Dommen i sagen Portugal mod Rådet, nævnt i punkt 10, præmis 36.
            
         
      
      61 –
         
         E.-U. Petersmann,  The GATT/WTO Dispute Settlement System – International Law, International Organizations and Dispute Settlement,  London-Den Haag-Boston 1997, s. 188.
            
         
      
      62 –
         
         Dommen i sagen Portugal mod Rådet, nævnt i punkt 10, præmis 36.
            
         
      
      63 –
         
         WT/DS72/7 af 18.11.1999.
            
         
      
      64 –
         
         Denne fodnote er uden betydning for den danske version af dette forslag.
            
         
      
      65 –
         
         Jf. rapport fra voldgiftsmand Julio Lacarte-Muró af 29.5.1998, WT/DS26/15 og WT/DS48/13, punkt 2.
            
         
      
      66 –
         
         E.-U. Petersmann, nævnt i fodnote 61, s. 182.
            
         
      
      67 –
         
         Dommen i sagen Portugal mod Rådet, nævnt i punkt 10, præmis 39-41.
            
         
      
      68 –
         
         Kupferberg-dommen, nævnt i fodnote 17, præmis 20 f.
            
         
      
      69 –
         
         Jf. E.-U. Petersmann, »GATT/WTO-Recht: Duplik«, i EuZW 1997, s. 652.
            
         
      
      70 –
         
         Dom af 7.2.1985, sag 240/83, ADBHU, Sml. s. 531, præmis 9.
            
         
      
      71 –
         
         Dommen i sagen Atlanta mod Fællesskabet, nævnt i fodnote 16, præmis 47, kendelse afsagt af Domstolens præsident den 13.11.2000,
            sag C-317/00 P(R), »Invest« Import und Export og Invest Commerce mod Kommissionen, Sml. I, s. 9541, præmis 57.
            
         
      
      72 –
         
         Dommen i sagen Zuckerfabrik Schöppenstedt mod Rådet, nævnt i fodnote 28, præmis 3.
            
         
      
      73 –
         
         Dommen i sagen Portugal mod Rådet, nævnt i punkt 10 ovenfor, præmis 43 og 45.
            
         
      
      74 –
         
         Jf. fremstillingen hos E.-U. Petersmann, »The Dispute Settlement System of the World Trade Organization and the Evolution
            of the GATT Dispute Settlement System since 1948«,  Common Market Law Review  1994, s. 1157, særlig s. 1243.
            
         
      
      75 –
         
         Jf. også generaladvokat Saggios forslag til afgørelse af 25.2.1999 i sagen Portugal mod Rådet, punkt 20 ff.
            
         
      
      76 –
         
         Jf. f.eks. dommen i sagen Portugal mod Rådet, nævnt i punkt 10 ovenfor, præmis 42-46.
            
         
      
      77 –
         
         Nævnt i fodnote 17, præmis 18.
            
         
      
      78 –
         
         Forslag til afgørelse af 8.6.1994, nævnt i fodnote 24, punkt 142.
            
         
      
      79 –
         
         Dom af 13.12.2001, sag C-1/00, Kommissionen mod Frankrig, Sml. I, s. 9989.
            
         
      
      80 –
         
         Jf. f.eks. dom af 30.5.1991, sag C-361/88, Kommissionen mod Tyskland, Sml. I, s. 2567, præmis 31, af 9.11.1999, sag C-365/97,
            Kommissionen mod Italien, Sml. I, s. 7773, præmis 45, og af 14.6.2001, sag C-207/00, Kommissionen mod Italien, Sml. I, s. 4571,
            præmis 28 med yderligere henvisninger.
            
         
      
      81 –
         
         Dom af 19.11.1991, forenede sager C-6/90 og C-9/90, Sml. I, s. 5357.
            
         
      
      82 –
         
         Dom af 8.10.1996, forenede sager C-178/94, C-179/94 og C-188/94 – C-190/94, Sml. I, s. 4845.
            
         
      
      83 –
         
         Nævnt i fodnote 81, præmis 33. Jf. tillige dom af 5.3.1996, forenede sager C-46/93 og C-48/93, Brasserie du pêcheur og Factortame,
            Sml. I, s. 1029, præmis 20.
            
         
      
      84 –
         
         Francovich mfl.-dommen, nævnt i fodnote 81, præmis 34.
            
         
      
      85 –
         
         Dom af 17.2.1976, sag 45/75, Rewe Zentrale, Sml. s. 181, præmis 24, og af 19.1.1993, sag C-76/91, Caves Neto Costa, Sml. I,
            s. 117, præmis 7 og 9.
            
         
      
      86 –
         
         Jf. den appellerede doms præmis 62.
            
         
      
      87 –
         
         Nævnt i fodnote 38, Rec. s. 25.
            
         
      
      88 –
         
         Org.ref.: JO nr. 30 af 20.4.1962, s. 933.
            
         
      
      89 –
         
         Dommen i sagen Kampffmeyer m.fl. mod Kommissionen, nævnt i fodnote 28, Rec. s. 340.
            
         
      
      90 –
         
         Jf. den appellerede doms præmis 69.
            
         
      
      91 –
         
         Jf. bemærkningerne i begrundelsen til Kommissionens forslag, nævnt i fodnote 57, se s. 2.
            
         
      
      92 –
         
         Den appellerede doms præmis 70.
            
         
      
      93 –
         
         Dommen i sagen Atlanta mod Fællesskabet, nævnt i fodnote 16, præmis 27.