CELEX: 62006CC0098
Language: da
Date: 2007-05-24 00:00:00
Title: Forslag til afgørelse fra generaladvokat Mengozzi fremsat den 24. maj 2007. # Freeport plc mod Olle Arnoldsson. # Anmodning om præjudiciel afgørelse: Högsta domstolen - Sverige. # Forordning (EF) nr. 44/2001 - artikel 6, nr. 1 - specielle kompetenceregler - flere sagsøgte - retsgrundlaget for kravene - misbrug - sandsynligheden for medhold i sagen anlagt ved retterne i den stat, hvor den ene af de sagsøgte har bopæl. # Sag C-98/06.

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT
      PAOLO MENGOZZI
      fremsat den 24. maj 2007 1(1)
      
      Sag C-98/06
      Freeport plc
      mod
      Olle Arnoldsson
      (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Högsta domstolen)
      »Retternes kompetence – forordning (EF) nr. 44/2001 – speciel kompetence – flere sagsøgte«1.        Högsta domstolen har med denne anmodning om præjudiciel afgørelse stillet en række spørgsmål vedrørende fortolkningen af artikel
         6, nr. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 af 22. december 2000 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse
         af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (2).
      
      2.        Disse spørgsmål er rejst i forbindelse med en sag, hvor Högsta domstolen skal tage stilling til Göteborgs tingsrätts kompetence
         til at prøve en sag, som Olle Arnoldsson har anlagt ved sidstnævnte ret mod Freeport Leisure plc, som er et selskab efter
         britisk ret (herefter »Freeport plc«).
      
      I –    Relevante retsforskrifter
      3.        Ved Amsterdam-traktaten blev Fællesskabets kompetence som bekendt udvidet til at omfatte området for samarbejde på det civilretlige
         område. Denne traktat gav den særlige hjemmel til, således som det efterfølgende skete, at indlemme Bruxelles-konventionen
         af 27. september 1968 om retternes kompetence og om fuldbyrdelse af retsafgørelser i borgerlige sager, herunder handelssager
         (herefter »Bruxelles-konventionen«), i fællesskabsretten.
      
      4.        Forordning nr. 44/2001 (også kaldet Bruxelles I-forordningen) blev vedtaget på grundlag af artikel 61, litra c), EF og artikel
         67, stk. 1, EF og indeholder, for at sikre kontinuiteten i forhold til Bruxelles-konventionen (3), de nye fællesskabsbestemmelser om retternes kompetence på det civilretlige område for så vidt angår grænseoverskridende
         tvister og anerkendelse af retsafgørelser i sådanne sager (4).
      
      5.        Fællesskabsbestemmelserne om retternes kompetence findes i kapitel II i forordning nr. 44/2001. Afdeling I i nævnte kapitel
         indeholder »almindelige bestemmelser« og består af artikel 2-4, som fastlægger anvendelsesområdet ratione personae.
      
      6.        Artikel 2, stk. 1, bestemmer:
      
      »Med forbehold af bestemmelserne i denne forordning skal personer, der har bopæl på en medlemsstats område, uanset deres nationalitet,
         sagsøges ved retterne i denne medlemsstat.«
      
      7.        Artikel 3, stk. 1, har følgende ordlyd:
      
      »Personer, der har bopæl på en medlemsstats område, kan kun sagsøges ved retterne i en anden medlemsstat i medfør af de regler,
         der er fastsat i afdeling 2-7.«
      
      8.        Afdeling 2 i kapitel II i forordning nr. 44/2001, der har overskriften »Specielle kompetenceregler«, omfatter artikel 5-7.
         I den foreliggende sag skal der navnlig henvises til artikel 5 og 6, hvorefter sagsøgeren kan vælge at anlægge sag mod en
         person, der har bopæl i en medlemsstat, ved et andet forum end det almindelige værneting, dvs. ved retten på det sted, hvor
         sagsøgte har bopæl, såfremt sagen har særlig tilknytning til det pågældende sted.
      
      9.        Artikel 5 bestemmer:
      
      »En person, der har bopæl på en medlemsstats område, kan sagsøges i en anden medlemsstat:
      1) a) i sager om kontraktforhold, ved retten på det sted, hvor den forpligtelse, der ligger til grund for sagen, er opfyldt
         eller skal opfyldes
      
      […]
      3) i sager om erstatning uden for kontrakt, ved retten på det sted, hvor skadetilføjelsen er foregået eller vil kunne foregå.«
      10.      Artikel 6 har følgende ordlyd:
      
      »En person, der har bopæl på en medlemsstats område, kan endvidere sagsøges:
      1) såfremt der er flere sagsøgte, ved retten i den retskreds, hvor en af de sagsøgte har bopæl, forudsat at kravene er så
         snævert forbundne, at det er ønskeligt at behandle og påkende dem samtidig for at undgå uforenelige afgørelser i tilfælde
         af, at kravene blev påkendt hver for sig
      
      2) når der er tale om krav mod den pågældende som tredjemand, ved den ret, hvor den oprindelige sag er anlagt, medmindre denne
         kun er anlagt for at unddrage den pågældende det værneting, der ville være kompetent i hans sag
      
      […]«
      II – Sagen ved den nationale ret og de præjudicielle spørgsmål
      11.      De faktiske omstændigheder, der ligger til grund for sagen ved den nationale ret, således som de fremgår af anmodningen om
         præjudiciel afgørelse og af sagsakterne, kan sammenfattes på følgende måde.
      
      12.      Olle Arnoldsson, der er appelindstævnt i sagen ved den forelæggende ret, har været aktiv i selskabet Villages des Marques
         SA (herefter »Villages des Marques«), som siden 1996 har drevet virksomhed med at finde egnede lokaliteter i Europa til etablering
         af såkaldte factory outlets (centre for fabrikssalg) og udvikling af disse projekter.
      
      13.      Visse af disse projekter, nærmere bestemt det i Kungsbacka, Sverige, blev overladt til selskabet Freeport plc, der har hovedsæde
         i Storbritannien, mod en procentandel af den merværdi, der opstår i form af forskellen mellem lokalitetens markedsværdi og
         omkostningerne forbundet med opførelsen af centret. Det fremgår af de dokumenter, der er vedlagt Olle Arnoldssons indlæg for
         Domstolen, at der den 15. september 1999 blev indgået en joint venture-aftale mellem Freeport plc og Trading Places ltd, der
         er Villages des Marques’ moderselskab, vedrørende bl.a. lokaliteten i Kungsbacka (5).
      
      14.      Ved forhandlingerne om overdragelsen af lokaliteten indgik Olle Arnoldsson den 11. august 1999 en mundtlig aftale med repræsentanten
         for Freeport plc om, at han skulle få 500 000 GBP fra Freeport plc som »success fee«, når centret i Kungsbacka åbnede (herefter
         »aftalen«). Aftalen blev bekræftet af Freeport plc i telefax af 13. september 1999 bl.a. med tilføjelsen, at betalingen skulle
         erlægges af »the site owning company«. 
      
      15.      Centret i Kungsbacka blev officielt åbnet den 15. november 2001. Centret ejes og drives af Freeport Leisure (Sweden) AB (herefter
         »Freeport AB«). Dette selskab er et helejet datterselskab af Freeport plc gennem det helejede datterselskab Freeport Leisure
         (Netherlands) BV. Freeport AB blev registreret i Sverige under et andet firmanavn den 13. september 1999, men blev overtaget
         af Freeport-koncernen i løbet af foråret 2000.
      
      16.      Efter centrets åbning fremsatte Olle Arnoldsson begæring til Freeport AB og Freeport plc om betaling af det aftalte beløb.
         Da selskaberne nægtede at udbetale dette beløb, anlagde Olle Arnoldsson den 5. februar 2003 sag mod begge selskaber ved Göteborgs
         tingsrätt, hvor Freeport AB har hjemsted. Han nedlagde påstand om, at de sagsøgte skulle tilpligtes at betale 500 000 GBP
         til ham eller et tilsvarende beløb i svensk valuta, med tillæg af rente.
      
      17.      Til støtte for Göteborgs tingsrätts kompetence til at tage stilling til sagen mod Freeport plc har Olle Arnoldsson henvist
         til artikel 6, nr. 1, i forordning nr. 44/2001.
      
      18.      Freeport plc har principalt nedlagt påstand om afvisning på grund af manglende kompetence for den svenske ret og har bestridt,
         at den af sagsøgeren påberåbte bestemmelser finder anvendelse i den foreliggende sag.
      
      19.      Ifølge den forelæggende rets oplysninger har Freeport plc navnlig gjort gældende, at søgsmålet mod selskabet er en sag om
         et kontraktforhold, mens sagen mod Freeport AB må formodes at hvile på et ansvar uden for kontrakt, eftersom sidstnævnte selskab
         ikke var part i aftalen og slet ikke eksisterede, da aftalen blev indgået. Ifølge Freeport plc er søgsmålet mod Freeport AB
         helt grundløst, eftersom aftaler ifølge svensk ret ikke kan medføre forpligtelser for tredjemand. Der er derfor ingen risiko
         for uforenelige retsafgørelser, hvis sagen mod henholdsvis Freeport plc og Freeport AB prøves ved to forskellige retter. Sagen
         mod Freeport AB kan derfor anses for udelukkende at være anlagt med det formål at skabe værneting ved en svensk ret for sagen
         mod Freeport plc.
      
      20.      Olle Arnoldsson har heroverfor gjort gældende, at søgsmålet mod de to sagsøgte selskaber hviler på samme aftaleretlige grundlag.
         Ifølge Olle Arnoldsson repræsenterede repræsentanterne for Freeport plc i forbindelse med aftaleindgåelse både dette selskab
         og Freeport AB, som – da det blev optaget som medlem i Freeport-koncernen – accepterede den betalingsanvisning, som Freeport
         plc havde givet selskabet i kraft af aftalen. Ifølge Olle Arnoldsson består der således i det mindste et kvasikontraktuelt
         forhold mellem ham og Freeport AB.
      
      21.      Göteborgs tingsrätt besluttede ikke at tage Freeport plc’s formalitetsindsigelse til følge. Selskabet appellerede denne afgørelse
         til Hovrätten för Västra Sverige, som stadfæstede afgørelsen.
      
      22.      Freeport plc appellerede hovrättens afgørelse til Högsta domstolen, som finder det nødvendigt med henblik på sagens afgørelse
         at indhente en præjudiciel afgørelse fra EF-Domstolen af følgende fortolkningsspørgsmål:
      
      »1)      Skal et søgsmål, som hviler på en påstand om betalingspligt for et aktieselskab efter afgivelse af et tilsagn, anses for at
         være en sag om et kontraktforhold ved anvendelsen af artikel 6, nr. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 af 22. december
         2000 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (EFT
         L 12, s. 1), selv om den person, som afgav tilsagnet, på dette tidspunkt hverken var repræsentant eller befuldmægtiget for
         selskabet?
      
      2)      Såfremt det første spørgsmål besvares bekræftende: Er det en betingelse for kompetence i medfør af artikel 6, nr. 1 – ud over
         de i artiklen udtrykkeligt opregnede betingelser – at søgsmålet, som er anlagt mod den sagsøgte, som har bopæl i domsstaten,
         ikke blot er anlagt med det formål at få det søgsmål, der er anlagt mod en anden sagsøgt, prøvet ved en anden domstol end
         den domstol, der ellers ville have haft kompetence til at påkende sagen?
      
      3)      Såfremt det andet spørgsmål besvares benægtende: Skal sandsynligheden for medhold i det søgsmål, der er anlagt mod den sagsøgte,
         som har bopæl i domsstaten, på anden måde tages i betragtning ved vurderingen af, om der foreligger en sådan risiko for uforenelige
         retsafgørelser som omhandlet i artikel 6, nr. 1?«
      
      III – Sagen ved Domstolen
      23.      Olle Arnoldsson, Freeport plc og Kommissionen har indgivet skriftlige indlæg til Domstolen i medfør af artikel 23 i statutten
         for Domstolen.
      
      IV – Bedømmelse
      A –    Om det første præjudicielle spørgsmål
      24.      Den forelæggende ret ønsker med sit første spørgsmål oplyst, om Olle Arnoldssons søgsmål mod Freeport AB på grundlag af de
         omstændigheder, der er nævnt i anmodningen om præjudiciel afgørelse, er en sag om et kontraktforhold.
      
      25.      Det fremgår af oplysningerne i forelæggelsesafgørelsen, at dette spørgsmål tager udgangspunkt i Högsta domstolens opfattelse,
         hvorefter det er en betingelse for anvendelse af artikel 6, nr. 1, i forordning nr. 44/2001, at der er tale om samme grundlag for såvel det krav, der gøres gældende mod den sagsøgte, som har bopæl i den medlemsstat, hvor sagen er anlagt, som for det
         krav, der gøres gældende over for den sagsøgte, der har bopæl uden for den pågældende stat. Det fremgår videre af forelæggelsesafgørelsen,
         at den forelæggende ret har udledt denne konklusion på grundlag af EF-Domstolens dom i sagen Réunion européenne m.fl. (6).
      
      26.      Inden jeg redegør for, hvorfor jeg mener, at Högsta domstolen har lagt en fejlagtig fortolkning af ovennævnte dom til grund,
         vil jeg minde om princippet om forum connexitatis i overensstemmelse med artikel 6, nr. 1, i forordning nr. 44/2001, således som dette princip er udformet, først og fremmest
         gennem Domstolens praksis.
      
      27.      Den nuværende affattelse af denne bestemmelse er som bekendt resultatet af den fortolkning af den modsvarende bestemmelse
         i Bruxelles-konventionen, som Domstolen har anlagt i Kalfelis-dommen (7), en fortolkning, som fællesskabslovgiver tog til sig, da konventionens bestemmelser blev overført til forordning nr. 44/2001.
      
      28.      I den nævnte dom stillede Domstolen som betingelse for anvendelsen af Bruxelles-konventionens artikel 6, nr. 1, at »[…] der
         er sammenhæng mellem kravene mod de enkelte sagsøgte« (8). I sin videre undersøgelse af, hvilken slags sammenhæng, der kan kræves, præciserede Domstolen – efter at have fastslået,
         at det er samme hensyn, som ligger til grund for konventionens artikel 22, som handler om indbyrdes sammenhængende krav, der
         fremsættes for retter i forskellige kontraherende stater (9), som for den her omhandlede bestemmelse – at sidstnævnte bestemmelse finder anvendelse, »når kravene mod de forskellige sagsøgte
         er indbyrdes sammenhængende på det tidspunkt, hvor de fremsættes, dvs. når det er ønskeligt at behandle og påkende dem samtidig
         for at undgå uforenelige afgørelser i tilfælde af, at kravene blev påkendt hver for sig« (10). Domstolen tilføjede videre, at »det tilkommer den nationale ret i hvert enkelt tilfælde at undersøge, om denne betingelse
         er opfyldt« (11).
      
      29.      I henhold til artikel 6, nr. 1, i forordning nr. 44/2001 kan sagen altså anlægges mod flere sagsøgte, der har bopæl i forskellige
         medlemsstater, ved en ret på det sted, hvor en af de sagsøgte har bopæl, forudsat, at der er en relevant og tilstrækkelig
         snæver forbindelse mellem kravene. Der skal være en forbindelse på det tidspunkt, hvor kravene fremsættes (12), hvorved forbindelsen skal vurderes på grundlag af behovet for, at der træffes en samlet afgørelse for at undgå uforenelige
         retsafgørelser.
      
      30.      Der er først og fremmest tale om en sådan forbindelse, hvis krav, der fremsættes over for flere parter, er så snævert forbundne,
         at de skal prøves ved den samme ret, eftersom den fremtidige afgørelse kun kan træffes vedrørende samtlige berørte parter.
         Artikel 6, nr. 1, stiller dog ikke krav om en så snæver forbindelse mellem kravene mod de forskellige sagsøgte (13), men det kræves blot, at der foreligger en sådan forbindelse, at det er begrundet at prøve kravene sammen med det formål
         at undgå modstridende retsafgørelser. Også tilfælde, hvor kravene vedrører samme genstand eller hviler på samme grundlag,
         er således omfattet af anvendelsesområdet for artikel 6, nr. 1.
      
      31.      Eftersom hverken forordning nr. 44/2001 eller EF-Domstolens praksis vedrørende fortolkningen af denne forordning eller dens
         forgænger, Bruxelles-konventionen, indeholder nogen udtømmende beskrivelse af de situationer, hvor artikel 6, nr. 1, finder
         anvendelse, skal det princip, der er fastsat i nævnte bestemmelse, gennemføres ved hjælp af nationale procesretlige bestemmelser.
         Således som det blev fastslået i Kalfelis-dommen (14), tilkommer det med andre ord den nationale ret – i mangel på fællesskabsretlige regler – på grundlag af sin egen nationale
         procesret at tage stilling til, om det er nødvendigt med en fælles behandling af de krav, der er fremsat mod flere sagsøgte.
      
      32.      På grundlag af disse konklusioner vil jeg nu undersøge, i hvilket omfang Högsta domstolens henvisning til dommen i sagen Réunion
         européenne m.fl. (15) er relevant med henblik på sagens afgørelse.
      
      33.      I den nævnte dom afsagde Domstolen præjudiciel afgørelse om en række spørgsmål, som cour de cassation i Frankrig havde forelagt
         for Domstolen vedrørende fortolkningen af Bruxelles-konventionens artikel 5, nr. 1 og 3, og artikel 6, nr. 1. Fortolkningsspørgsmålene
         var opstået i en sag mellem på den ene side nogle forsikringsselskaber, der var indtrådt i rettigheder, som tilkom et fransk
         selskab, der var modtager af varer, som viste sig at være skadede efter transport til søs og til lands fra Melbourne til Rungis,
         og på den anden side fragtføreren, der havde hjemsted i Sydney, den nederlandske reder, der ejede det fartøj, der anvendtes
         til søtransporten mellem Melbourne og Rotterdam, samt kaptajnen for dette fartøj, der havde bopæl i Nederlandene. Tribunal
         de commerce de Créteil, i hvis retskreds Rungis, der var leveringsstedet for varerne, er beliggende, erklærede sig kompetent
         til at tage stilling til forsikringsselskabets søgsmål mod den australske fragtfører, hvorimod den afviste søgsmålene mod
         de øvrige sagsøgte på grund af manglende kompetence, idet den antog, at sagen burde have været anlagt ved retten i Rotterdam,
         som er det sted, hvor den nederlandske reder har opfyldt sin forpligtelse, eller i Amsterdam, hvor sidstnævnte har sit hjemsted,
         eller i Sydney. Ved cour de cassation, hvortil sagen blev appelleret, efter at retten i Créteils afgørelse var blevet stadfæstet
         af cour d’appel i Paris, gjorde forsikringsselskaberne principalt gældende, at i mangel af et fastslået kontraktforhold mellem
         modtageren af varerne på den ene side og rederen og fartøjets kaptajn på den anden side burde de foregående retsinstanser
         have lagt de tilknytningsmomenter til grund, der er foreskrevet i Bruxelles-konventionens artikel 5, nr. 3, vedrørende objektivt
         ansvar i stedet for dem, der er fastsat i artikel 5, nr. 1, der kun vedrører ansvar i kontrakt. Subsidiært gjorde appellanterne
         gældende, at sagerne mod de forskellige indstævnte vedrørte samme transport, og at sagen derfor ikke kunne opdeles.
      
      34.      De første tre præjudicielle spørgsmål vedrørte fortolkningen af Bruxelles-konventionens artikel 5, nr. 1 og 3, og formålet
         var, at Domstolen skulle afgøre, dels om forsikringsselskabernes påstande over for den nederlandske reder og kaptajnen hvilede
         på et grundlag i eller uden for kontrakt, dels hvorledes begrebet »det sted, hvor skadetilføjelsen er foregået«, i artikel
         5, nr. 3, skulle fortolkes.
      
      35.      Med sit fjerde præjudicielle spørgsmål ønskede cour de cassation derimod oplyst, hvorvidt »en person, der har bopæl på en
         kontraherende stats område, [kan] sagsøges i en anden kontraherende stat ved en ret, ved hvilken sag er anlagt mod en medsagsøgt,
         der har bopæl uden for de kontraherende stater, under påberåbelse af, at sagen er af en sådan karakter, at den ikke kan opdeles,
         og at kravene ikke kun er indbyrdes sammenhængende« (16).
      
      36.      Som svar på dette spørgsmål henviste Domstolen, efter at have konstateret, at betingelserne for anvendelse af Bruxelles-konventionens
         artikel 22 (17) ikke var opfyldt i den aktuelle sag, til ordlyden af artikel 6, nr. 1, hvorefter det er en betingelse for anvendelsen af
         denne bestemmelse, at sagen anlægges ved »retten i den retskreds, hvor en af de sagsøgte har bopæl« (18), hvilket imidlertid ikke var tilfældet i nævnte sag (19).
      
      37.      Til trods for, at denne konklusion i sig selv var tilstrækkelig til at udelukke, at konventionens artikel 6, nr. 1, skulle
         kunne gøres gældende i hovedsagen, fortsatte Domstolen, for at svare på det fortolkningsspørgsmål, som den nationale ret havde
         forelagt, med at henvise til den præcisering, der blev foretaget i ovennævnte Kalfelis-dom (20), vedrørende betingelserne for at anvende nævnte bestemmelse (21) og til den passus i den nævnte dom, hvor den fastslog, at en ret, der i henhold til konventionens artikel 5, nr. 3, har kompetence
         til at påkende den passus af et krav, der støttes på reglerne om erstatning uden for kontrakt, ikke har kompetence til at
         påkende andre dele af samme krav, der støttes på andre regler (22). I præmis 50, som Högsta domstolen har henvist til i sin forelæggelsesafgørelse, fastslog Domstolen, at »heraf følger, at
         to krav, som under samme erstatningssøgsmål rettes mod to forskellige sagsøgte, og som støttes dels på ansvar i kontraktforhold,
         dels på ansvar uden for kontrakt, ikke kan antages at være indbyrdes sammenhængende« (23).
      
      38.      Selv om denne konklusion skulle kunne fortolkes som yderligere en betingelse, som Domstolen opstillede for anvendelsen af
         Bruxelles-konventionens artikel 6, nr. 1, i forhold til det, der allerede var blevet fastslået i Kalfelis-dommen – og som
         faktisk er blevet fortolket på denne måde af retterne i visse konventionsstater – vil jeg dog mene, at konklusionens rækkevidde
         må revurderes ved at blive sat i sin rette sammenhæng.
      
      39.      Hvis den pågældende doms præmis 49 og 50 betragtes på baggrund af den logiske sammenhæng, hvori de indgår, forekommer de snarere
         at være en bekræftelse af, hvad Domstolen allerede havde fastslået i samme doms præmis 14, dvs. at i overensstemmelse med
         konventionens system kan en forbindelse mellem sagerne kun give kompetence for retterne på det sted, hvor sagsøgte har bopæl.
         Det forekommer mig, at Domstolen i disse præmisser udtrykkeligt har villet fastslå, at de specielle kompetenceregler – vedrørende
         andre værneting end retten på det sted, hvor sagsøgte har bopæl – ikke er relevante, når formålet er at opnå en samlet proces
         ved procesfællesskab på de sagsøgtes side, hvilket udelukker, at de specielle kompetenceregler kan begrunde, at flere sager,
         som har forbindelse med hinanden, forenes, når disse bestemmelser kun finder anvendelse på en af sagerne.
      
      40.      Henvisningen til den præmis i Kalfelis-dommen, hvor Domstolen udelukkede, at en ret, der i medfør af artikel 5, nr. 3, har
         kompetence til at prøve sagen, i det omfang den hviler på spørgsmål om ansvar uden for kontrakt, også skulle have kompetence
         til at prøve den del, der ikke hviler på et sådant grundlag, skal forstås på samme måde. Af denne begrænsning følger, at en
         ret, for hvilken der er anlagt to søgsmål, som har en forbindelse med hinanden, mod forskellige sagsøgte, hvoraf den ene ikke
         hviler på kontraktretligt grundlag, og den anden hviler på et sådant grundlag, ikke kan forene sagerne med henvisning til
         deres forbindelse, hvis den har kompetence til at prøve det første søgsmål på grundlag af konventionens artikel 5, nr. 3 (24), men hvor der ikke er selvstændigt grundlag for kompetence til at prøve det andet (eksempelvis ville der foreligge et sådant
         selvstændigt grundlag i det tilfælde, hvor opfyldelsesstedet for aftaleforpligtelsen og det sted, hvor skadetilføjelsen er
         foregået, er sammenfaldende, eller i henhold til hovedreglen om sagsøgtes værneting). Sammenhængen mellem de to søgsmål er
         i sådanne tilfælde, dvs. hvor der ikke er nogen tilknytning til nogen af de sagsøgtes værneting, ikke egnet som tilknytningsmoment
         med henblik på afgørelsen af rettens kompetence. Denne kompetence kan heller ikke grundes på, at kompetencen i henhold til
         artikel 5, nr. 3, udøver en tiltrækningskraft (vis attractiva) – en mulighed, der udtrykkeligt er udelukket i retspraksis.
      
      41.      Hvis det er denne betydning, der skal tillægges præmis 49 og 50 i den nævnte dom, er det, i modsætning til det af den forelæggende
         ret anførte, ikke uforeneligt med dommen at anvende Bruxelles-konventionens artikel 6, nr. 1, når der er sammenhæng mellem
         søgsmål, der hviler på et grundlag henholdsvis i og uden for kontrakt, forudsat, at denne forening giver kompetence for retterne på det sted, hvor en af de sagsøgte har bopæl.
      
      42.      Den her foreslåede fortolkning af præmis 49 og 50 i ovennævnte dom i sagen Réunion europèenne, som Kommissionen i vid udstrækning
         er enig i, forekommer at være i overensstemmelse med det, som Domstolen allerede har fastslået i Kalfelis-dommen, og mere
         generelt med bestemmelserne i Bruxelles-konventionen (og nu forordning nr. 44/2001).
      
      43.      For det første er fortolkningen på linje med Kalfelis-dommen, hvorefter en sammenhæng mellem sagerne i den forstand, hvori
         dette udtryk er anvendt i den nævnte dom, er den eneste objektive betingelse for anvendelsen af artikel 6, nr. 1, mens den
         fortolkning, som den forelæggende ret har foreslået, derimod fører til, at der indføres en yderligere betingelse, nemlig at
         søgsmål mod forskellige sagsøgte også skal have samme grundlag.
      
      44.      For det andet strider den foreslåede fortolkning ikke mod formålet med først konventionen og siden forordning nr. 44/2001,
         som bl.a. er at sikre en god retspleje og kravet om forbedret domstolsbeskyttelse for personer inden for Fællesskabets retsområde.
         En anden fortolkning af den omhandlede dom – såsom den, der foreslås af den forelæggende ret – risikerer derimod på utilbørlig vis at begrænse anvendelsesområdet for artikel 6, nr. 1, hvilket modvirker dens procesøkonomiske formål,uden at dette er begrundet i behovet for at beskytte princippet om, at det er retterne på det sted, hvor sagsøgte har bopæl,
            der har kompetencen, eller af hensyn til at sikre forudsigeligheden ved udpegningen af den kompetente ret.
      
      45.      I lyset af ovenstående betragtninger mener jeg, at den forelæggende rets første fortolkningsspørgsmål hviler på en fejlagtig
         fortolkning af EF-Domstolens praksis og derfor ikke er relevant med henblik på sagens afgørelse. Artikel 6, nr. 1, i forordning
         nr. 44/2001 finder ganske vist anvendelse – også i et tilfælde, hvor der er anlagt flere søgsmål, der hviler på et grundlag
         såvel i som uden for kontrakt – men den tvist, der er indbragt for Högsta domstolen, kræver imidlertid ikke, at det først
         afgøres, om grundlaget for Olle Arnoldssons søgsmål mod Freeport AB er kontraktretligt.
      
      46.      Jeg vil nu tage stilling til Högsta domstolens andet og tredje spørgsmål.
      
      B –    Om det andet og tredje præjudicielle spørgsmål
      47.      Den forelæggende ret ønsker med sit andet og tredje spørgsmål, som jeg vil vurdere under ét, oplyst, om anvendelsen af artikel
         6, nr. 1, i forordning nr. 44/2001 forudsætter, at søgsmålet, som er anlagt mod den sagsøgte, der har bopæl i domsstaten,
         ikke blot er anlagt med det formål at unddrage den anden sagsøgte det værneting, der ville være kompetent i hans sag (25), og, såfremt dette besvares benægtende, om det forhold, at sagsøgeren har forfulgt et sådant formål, har betydning for vurderingen
         af sandsynligheden for, at der gives medhold i sagen, ved afgørelsen af, om der foreligger en sådan risiko for uforenelige
         retsafgørelser som omhandlet i artikel 6, nr. 1, i forordning nr. 44/2001 (26).
      
      48.      Jeg mener, at ovennævnte fortolkningsspørgsmål rejser det delikate problem – ganske vist begrænset til anvendelsen af den
         bestemmelse, som den nationale ret har anmodet om fortolkning af – om begrænsningen af tilknytningskriteriet med hensyn til
         retternes kompetence i overensstemmelse med forordning nr. 44/2001 som følge af svig eller misbrug. Jeg har ikke til hensigt,
         og det forekommer heller ikke nødvendigt for at afgøre den foreliggende sag, at behandle denne problematik mere generelt.
         Jeg vil derfor kun tage stilling til disse spørgsmål i det omfang, det er strengt nødvendigt for besvarelsen af den forelæggende
         rets fortolkningsspørgsmål, dog nødvendigvis med hensyn til den grundlæggende problemstillings delikate natur.
      
      49.      Som det allerede er beskrevet, er de specielle kompetenceregler for konnekse sager i forordning nr. 44/2001 (artikel 6, nr. 1
         og 2), ligesom det tidligere var tilfældet med Bruxelles-konventionen, begrundet i procesøkonomiske hensyn og hensynet til
         forenelige retsafgørelser.
      
      50.      Henvisningen til en sådan forbindelse er imidlertid begrænset af kravet om at undgå en utilbørlig begrænsning af anvendelsesområdet
         for princippet om, at det er retterne i den stat, hvor sagsøgte har sin bopæl, der er kompetente, til skade for retssikkerheden
         i forbindelse med udpegningen af den kompetente ret, eller ved indirekte eller mere eller mindre systematisk at udpege et
         værneting, der er forskelligt fra sagsøgtes værneting, hvilket er en tendens, som fællesskabslovgiver (og tidligere Bruxelles-konventionen)
         stillede sig klart afvisende over for.
      
      51.      Fortolkningen af forordningens bestemmelser om konnekse sager skal efter min mening ske med udgangspunkt i afvejningen mellem
         hensynet til en god retspleje og iagttagelsen af det centrale tilknytningskriterium, der lægger vægt på sagsøgtes bopæl, ved
         udpegningen af den kompetente ret.
      
      52.      Det skal først og fremmest påpeges, at sagsøgeren – eftersom de tilknytningskriterier, der er fastsat i artikel 6, nr. 1 og
         2, som vedrører de tilfælde, hvor der findes flere sagsøgte, eller hvor sagen vedrører modkrav eller andre lignende krav,
         er alternativer til reglen om værneting ved retten på det sted, hvor sagsøgte har bopæl – har en valgmulighed, som denne formentlig vil udøve i overensstemmelse med sin egen interesse i hellere at få sagen prøvet ved en bestemt domstol
         frem for en anden. Dette er en logisk følge af forordningens system, som nok ikke kan undgås, da man ikke kan forbyde en person,
         der vil anlægge sag inden for »Fællesskabets retsområde«, at udnytte de muligheder, der står til rådighed inden for dette
         system for – under hensyn til de gældende bestemmelser – at vælge det forum, der passer ham bedst (27).
      
      53.      Regelsystemet indeholder dog også visse mekanismer for at begrænse risikoen for svigagtig udnyttelse eller misbrug af systemet
         ved hjælp af denne valgmulighed.
      
      54.      For at de omhandlede bestemmelser skal finde anvendelse, skal en fælles betingelse være opfyldt – hvilket i øvrigt udgør den
         væsentligste begrænsning af muligheden for at anvende de alternative værneting, der er fastsat i disse bestemmelser – nemlig,
         at der skal findes en faktisk anledning til at forene sagerne ved en ret. Den ret, hvorved sagen er anlagt, skal anlægge en samlet bedømmelse på grundlag af objektive omstændigheder vedrørende de sager, der er anlagt for den, såsom hvor snæver en forbindelse der er mellem dem, og hvor nær
         deres tilknytning er til den pågældende ret.
      
      55.      I sager om modkrav eller andre tilsvarende krav, hvor der sædvanligvis er en iboende forbindelse med hovedsagen (28) og hvor – i modsætning til det, der er tilfældet med procesfællesskab mellem de sagsøgte i overensstemmelse med artikel 6,
         nr. 1 – sagerne ikke nødvendigvis forenes ved retten på det sted, hvor sagsøgte eller tredjemand har bopæl, er der en yderligere
         begrænsning for, hvornår tilknytningskriteriet kan anvendes i form af en udtrykkelig undtagelse for de tilfælde, hvor hovedsagen
         alene er anlagt for unddrage tredjemand det værneting, der ville være kompetent i hans sag (29).
      
      56.      Denne begrænsning, der fremgår af ordlyden af artikel 6, nr. 2, i forordning nr. 44/2001, er til hinder for anvendelsen af
         det tilknytningskriterium for retternes kompetence, der er fastsat i nævnte bestemmelse, i de tilfælde, hvor det fremgår,
         at det udnyttes på svigagtig måde eller indebærer misbrug af sagsøgerens valgmulighed (30), dvs. til et andet formål end det, hvortil den er givet (31).
      
      57.      Högsta domstolen har spurgt Domstolen, om denne begrænsning også gælder for artikel 6, nr. 1, i forordning nr. 44/2001 til
         trods for, at den ikke er udtrykkeligt nævnt heri.
      
      58.      Kommissionen har gjort gældende, at dette spørgsmål skal besvares benægtende. Den har gjort gældende, at artikel 6, nr. 1,
         skal fortolkes således, at såfremt der er en tilstrækkelig snæver forbindelse mellem søgsmålene, er det ikke tilladt nærmere
         at undersøge, hvilke hensigter sagsøgeren havde. Ifølge Kommissionen støttes denne fortolkning af Kalfelis-dommen (32), hvor betingelsen om, at der skal være en snæver forbindelse mellem søgsmålene, ansås for at være en iboende betingelse for
         at undgå, at sagsøgerens valgmulighed i medfør af Bruxelles-konventionens artikel 6, nr. 1, skulle kunne udnyttes blot med
         det formål at få sagen mod sagsøgte prøvet ved en anden ret end hans værneting (33).
      
      59.      Jeg mener ikke, at Kommissionens fortolkning kan tages til følge.
      
      60.      Først og fremmest er jeg ikke enig i ovennævnte fortolkning af Kalfelis-dommen. Efter min mening kan man af denne afgørelse
         ikke udlede andet end Domstolens intention om at fastslå en formodning for, at der ikke er tale om svig eller misbrug i de tilfælde, hvor det ifølge Domstolen nødvendige krav om snæver forbindelse
         er opfyldt (34). I en senere dom har Domstolen i øvrigt præciseret, at denne formodning kan afkræftes, når det fremgår af omstændighederne,
         at det tilknytningskriterium for retternes kompetence, der er foreskrevet i nævnte bestemmelse, er blevet svigagtigt udnyttet
         eller misbrugt (35).
      
      61.      Den af Kommissionen foreslåede fortolkning er desuden i strid med konstateringen af, at eksistensen af forbindelsen mellem
         søgsmålene, som krævet ved artikel 6, nr. 1, i forordning nr. 44/2001 – selv om denne fortolkning sikrer, at bestemmelsen
         anvendes i overensstemmelse med sit formål – imidlertid ikke udelukker, at sagsøgeren kan udnytte denne kompetenceregel med
         det ene formål at unddrage den ene af de sagsøgte hans værneting, og indebærer således ikke, at risikoen for svig eller misbrug
         forsvinder. Eksempelvis vil en person kunne stævnes ved værnetinget for en fiktiv medsagsøgt, mod hvem der altså anlægges en sag, der, selv om den objektivt set er forbundet med sagen mod den anden sagsøgte, åbenbart er ubegrundet og helt uden virkelig interesse for sagsøgeren (36).
      
      62.      Efter min mening gælder der en generel grænse for anvendelsen af de fælles kompetencebestemmelser i forordning nr. 44/2001,
         nemlig når der er tale om misbrug af kompetencereglerne, hvilket er tilfældet, når disse bestemmelser anvendes som følge af, at sagsøgeren har truffet foranstaltninger, som har
         til formål og til følge at undgå, at sagen anses for at have tilknytning til retterne i en bestemt medlemsstat, eller at få
         den pågældende sag prøvet i en medlemsstat, hvis retter ikke ville have haft kompetence, såfremt disse foranstaltninger ikke
         var blevet truffet. Domstolen har i øvrigt allerede fastslået, at der gælder en sådan begrænsning for anvendelsen af bestemmelserne
         i det mindste i de tilfælde, hvor misbruget sker ved hjælp af manipulation af tilknytningskriteriet med det formål at skabe
         et kunstigt grundlag for kompetencen (37). 
      
      63.      Mere delikat er derimod spørgsmålet (38), om ordningen i forordning nr. 44/2001 kan anses for at omfatte et generelt forbud mod misbrug af retten til at vælge værneting, og om et sådant misbrug er til hinder for rettens kompetence, således at de ensartede bestemmelser på området kun finder
         anvendelse i de tilfælde, hvor de ikke misbruges (39), eller om den blot påvirker muligheden for at få sagen realitetsbehandlet (40), hvilket ikke påvirker kompetencefordelingen ifølge forordningens bestemmelser.
      
      64.      Som nævnt vil jeg ikke fordybe mig i dette spørgsmål her. Selv om, således som det allerede er beskrevet, den betingelse,
         som i overensstemmelse med artikel 6, nr. 2, i forordning nr. 44/2001 gælder for, at det heri fastsatte tilknytningskriterium
         skal kunne finde anvendelse, er formuleret på en sådan måde, at den omfatter både svig og misbrug af retten til at vælge værneting,
         ser jeg ingen hindring for, selv på grundlag af bl.a. kravet om ensartet anvendelse og selvstændig fortolkning af forordningens
         bestemmelser, ligeledes at anvende dette kriterium på de situationer, der er nævnt i artikel 6, nr. 1.
      
      65.      En sådan analog udvidelse af forbuddet i artikel 6, nr. 2, som Domstolen allerede implicit har accepteret (41), gør det navnlig muligt at udelukke anvendelsen af artikel 6, nr. 1, på situationer, som ikke er omfattet af denne bestemmelses
         naturlige anvendelsesområde, dvs. når det ikke er muligt at påberåbe sig den som grundlag for kompetence, når det fremgår,
         at formålet hermed er at tilgodese ikke-beskyttelsesværdige interesser.
      
      66.      Hvad angår kontrollen med, at dette forbud efterkommes, tilkommer det den ret, ved hvilken sagen er anlagt, at prøve, om artikel
         6, nr. 1, i forordning nr. 44/2001 – uanset at søgsmålene, der er anlagt mod forskellige sagsøgte, objektivt set må anses
         for forbundne – alene er påberåbt med det formål at få søgsmålet mod den ene af disse prøvet ved en anden ret end den pågældende
         sagsøgtes eget værneting. Jeg finder det alligevel nødvendigt at tilføje, at den omstændighed, at et søgsmål, som er anlagt
         mod en sagsøgt med bopæl i domsstaten, forekommer at være grundløst, efter min mening ikke er tilstrækkeligt til at godtgøre, at sagsøgeren har haft til hensigt at misbruge ordningen. Dette
         ville i alt for høj grad indskrænke anvendelsesområdet for nævnte bestemmelse. Søgsmålet skal på tidspunktet for dets anlæggelse
         fremstå som åbenlyst grundløst – i en sådan grad, at det forekommer at være kunstigt – eller helt uden virkelig interesse for sagsøgeren.
      
      67.      På grundlag af de oplysninger, som den forelæggende ret har afgivet, forekommer dette ikke at være tilfældet for Olle Arnoldssons
         søgsmål mod Freeport plc.
      
      68.      Af de grunde, der er anført ovenfor, foreslår jeg Domstolen at besvare det andet præjudicielle spørgsmål således:
      
      »Artikel 6, nr. 1, i forordning nr. 44/2001 skal fortolkes således, at den ikke giver en sagsøger ret til at anlægge søgsmål
         mod flere sagsøgte alene med det formål at unddrage den ene af disse det værneting, der ville være kompetent i hans sag, også
         selv om sagerne er så snævert forbundne, at det ville være ønskeligt at behandle og påkende dem samtidig for at undgå uforenelige
         afgørelser i tilfælde af, at kravene blev påkendt hver for sig.«
      
      69.      Det tredje præjudicielle spørgsmål er stillet for det tilfælde, at det andet spørgsmål besvares benægtende. Eftersom jeg foreslår
         Domstolen at besvare det andet spørgsmål bekræftende, skal jeg blot bemærke, at den vurdering af risikoen for uforenelige
         retsafgørelser, som den ret, ved hvilken sagen er anlagt, skal foretage i medfør af artikel 6, nr. 1, i forordning nr. 44/2001,
         skal ske under hensyn til samtlige relevante faktiske omstændigheder.
      
      70.      I lighed med Kommissionen mener jeg, at også sandsynligheden for, at der gives medhold i sagen, der er anlagt mod den, der
         har bopæl i domsstaten, skal tages i betragtning ved en sådan vurdering. Det vil dog formentlig kun få begrænset konkret praktisk
         relevans ved vurderingen af, om der er risiko for uforenelige retsafgørelser bortset fra tilfælde, hvor det er åbenbart, at
         sagen skal afvises, eller der skal ske frifindelse.
      
      71.      Jeg vil imidlertid understrege, at dette synspunkt forekommer at være i strid med Domstolens konklusion i Reisch Montage-dommen,
         der er nævnt ovenfor, hvor den udelukkede, at den omstændighed, at en sag, der er anlagt mod en sagsøgt, der har bopæl i domsstaten,
         åbenbart skal afvises som følge af en proceshindring i medfør af national lovgivning, skulle kunne påvirke muligheden for
         at kunne påberåbe sig artikel 6, nr. 1, i forordning nr. 44/2001 som grundlag for rettens kompetence i forhold til en sagsøgt
         med bopæl i en anden medlemsstat (42).
      
      V –    Forslag til afgørelse
      72.      I lyset af det ovenstående foreslår jeg Domstolen at besvare Högsta domstolens præjudicielle spørgsmål således:
      
      »Artikel 6, nr. 1, i forordning nr. 44/2001 skal fortolkes således, at den ikke giver en sagsøger ret til at anlægge søgsmål
         mod flere sagsøgte alene med det formål at unddrage den ene af disse det værneting, der ville være kompetent i hans sag, også
         selv om sagerne er så snævert forbundne, at det ville være ønskeligt at behandle og påkende dem samtidig for at undgå uforenelige
         afgørelser i tilfælde af, at kravene blev påkendt hver for sig.«
      
      1 –	Originalsprog: italiensk.
      
      2 –	EFT 2001 L 12, s. 1.
      
      3 –	Jf. navnlig femte og nittende betragting til forordningen.
      
      4 –	Forordning nr. 44/2001 er bindende for alle medlemsstater med undtagelse af Kongeriget Danmark, som ikke har udnyttet sin
         ret til at vælge at gennemføre fællesskabsretsakter, der er vedtaget på grundlag af traktatens afsnit IV, jf. protokol nr. 5,
         der er knyttet til EU-traktaten og til EF-traktaten. I forhold til denne medlemsstat finder Bruxelles-konventionen således
         fortsat anvendelse, indtil aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om retternes kompetence og om anerkendelse
         og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område af 19.10.2005 (EUT L 299, s. 62) er trådt i kraft,
         hvorefter bestemmelserne i Bruxelles I-forordningen ligeledes finder anvendelse på Danmark. Derimod har nævnte forordning
         fra starten været bindende for Det Forenede Kongerige og Irland, som har udøvet deres ret til at vælge at anvende forordningen
         i overensstemmelse med protokol nr. 4.
      
      5 –	En tilsvarende aftale vedrørende etableringen af centre i Frankrig blev indgået samme dag mellem Freeport plc, Trading
         Places Ltd og Villages des Marques.
      
      6 –	Domstolens dom af 27.10.1998, sag C-51/97, Sml. I, s. 6511.
      
      7 –	Domstolens dom af 27.9.1988, sag 189/87, Sml. s. 5565.
      
      8 –	Præmis 9. Domstolen nåede frem til denne fortolkning efter at have konstateret, at Bruxelles-konventionens artikel 6, nr. 1,
         udgør en undtagelse til princippet om, at det er at retterne i den stat, hvor sagsøgte har bopæl, der har kompetencen, og
         at »en undtagelse af denne art må udformes på en sådan måde, at selve princippet ikke drages i tvivl«. »Dette kunne være tilfældet,
         hvis det stod en sagsøger frit for at anlægge sag mod flere sagsøgte alene med det formål at unddrage en af de sagsøgte værnetinget
         i hans bopælsstat.«
      
      9 –	Denne artikel modsvares af artikel 28 i forordning nr. 44/2001.
      
      10 –	Præmis 12.
      
      11  –	Præmis 12.
      
      12 –	Jf. Kalfelis-dommen, præmis 12.
      
      13 –	I denne retning, jf. generaladvokat Darmon i forslag til afgørelse i Kalfelis-sagen, punkt 8.
      
      14 –	Jf. præmis 12.
      
      15 –	Fodnote 6.
      
      16 –	Jf. præmis 13.
      
      17 –	Præmis 38-41.
      
      18 –	Præmis 44.
      
      19 –	Præmis 45. Domstolen tilføjede, »at det med konventionen forfulgte mål, at fremme retssikkerheden, ikke ville blive nået,
         hvis det forhold, at en ret i en kontraherende stat har erklæret sig kompetent i forhold til en af de sagsøgte, som ikke har
         bopæl i en kontraherende stat, skulle kunne danne grundlag for at sagsøge en anden person, der har bopæl i en kontraherende
         stat, ved samme ret i andre tilfælde end dem, der er fastsat i konventionen, hvilket ville indebære, at den pågældende ikke
         var omfattet af den beskyttelse, konventionens regler giver« (præmis 46).
      
      20 –	Fodnote 7.
      
      21 –	Præmis 47 og 48.
      
      22 –	Præmis 49.
      
      23 –	Præmis 50.
      
      24 –	Dette gælder dog generelt i alle tilfælde, hvor kompetence afgøres ud fra tilknytningskriterier, der ikke tager hensyn
         til sagsøgtes bopæl.
      
      25 –	Högsta domstolen har herved henvist til artikel 6, nr. 2, hvor denne betingelse er udtrykkeligt fastsat.
      
      26 –	Efter min mening kan indholdet af det tredje fortolkningsspørgsmål og forbindelsen med det andet spørgsmål, henset til
         den uklare formulering heraf i forelæggelsesafgørelsen, sammenfattes klarere på denne måde. 
      
      27 –	Inden for visse grænser er forum shopping – som i overensstemmelse med den definition, som generaladvokat Ruiz-Jarabo Colomer har givet begrebet, skal forstås som »valg
         af værneting på grund af de fordele, som kan følge af den dér anvendte materielle (eller processuelle) ret« (jf. forslag til
         afgørelse, fremsat den 16.3.1999, sag C-440/97, Groupe Concord, fodnote 10) – utvivlsomt tilladt.
      
      28 –	Jf. Domstolens dom af 26.5.2005, sag C-77/04, GIE Réunion européenne m.fl., Sml. I, s. 4500, præmis 30, og generaladvokat
         Jacobs’ forslag til afgørelse i samme sag, fremsat den 24.2.2005, punkt 32.
      
      29 –	I dommen i sagen GIE Réunion européenne m.fl. forekommer Domstolen at have anset denne betingelse for opfyldt, når der
         findes en tilstrækkelig tæt sammenhæng mellem hovedsagen og modkravet. Som det vil fremgå tydeligere nedenfor, er forekomsten
         af en sådan sammenhæng imidlertid ikke altid tilstrækkelig til at udelukke svig eller misbrug af kompetencereglerne.
      
      30 –	I teorien synes det at være anerkendt, at den valgmulighed mellem forskellige tilknytningskriterier som sagsøgeren er tillagt
         i medfør af bestemmelserne i forordning nr. 44/2001, udgør en egentlig personlig rettighed, der modsvarer retten til en effektiv
         domstolsbeskyttelse.
      
      31 –	Det vil sige formålet om at give sagsøgeren en bedre domstolsbeskyttelse for sine rettigheder, idet han gives mulighed
         for at få konnekse søgsmål mod forskellige personer prøvet inden for rammerne af en enkelt retssag.
      
      32 –	Fodnote 7.
      
      33 –	Se præmis 8 og 9.
      
      34 –	Samme formodning forekommer at være blevet lagt til grund i dommen i sagen GIE Réunion européenne m.fl., nævnt ovenfor
         i fodnote 28, præmis 32 og 33.
      
      35 –	Jf. Domstolens dom af 13.7.2006, sag C-103/05, Reisch Montage, Sml. I, s. 6827, hvor Domstolen i præmis 32 mindede om,
         at »den særlige værnetingsregel i artikel 6, nr. 1, i forordning nr. 44/2001 ikke kan fortolkes således, at den giver en sagsøger
         adgang til at anlægge sag mod flere sagsøgte, alene med det formål at unddrage en af disse fra værnetinget i hans bopælsmedlemsstat«.
         Dette var imidlertid ikke tilfældet i den nævnte sag ved den nationale ret. Fortolkningsspørgsmålet var opstået inden for
         rammerne af en sag ved en østrigsk ret vedrørende to forskellige søgsmål, det første mod en person med bopæl i Østrig, der
         tidligere var blevet erklæret konkurs, og det andet mod det selskab, der havde kautioneret for førstnævnte. Eftersom søgsmålet
         mod førstnævnte selskab var blevet afvist, eftersom konkursen ifølge national ret udgjorde en proceshindring, ønskede den
         forelæggende ret oplyst, om sagsøgeren under disse omstændigheder med rette kunne gøre artikel 6, nr. 1, gældende til støtte
         for, at den ret, hvorved sagen var anlagt, havde kompetence til at prøve søgsmålet mod den anden sagsøgte. Selv om der ubestrideligt
         var en sammenhæng mellem de to søgsmål, lod Domstolen tydeligt forstå, at kompetence i medfør af artikel 6, nr. 1, i forordning
         nr. 44/2001 for den ret, hvorved sagen er anlagt, kan nægtes ved mistanke om, at påberåbelsen af denne bestemmelse er udtryk
         for misbrug. Den omstændighed, som ledte Domstolen til at fastslå, at dette ikke var tilfældet i den konkrete sag, og som
         fremgår af en gennemgang af forelæggelsesafgørelsen, var formentlig, at der ikke var noget bevis for, at sagsøgeren kendte
         til konkursen og derfor skulle have været i ond tro.
      
      36 –	Påberåbelsen af kompetencereglen i artikel 6, nr. 1, i forordning nr. 44/2001 i sagen ved den nationale ret i den i foregående
         fodnote nævnte sag Reisch Montage havde således eksempelvis kunnet underkendes, hvis det viste sig, at sagsøgeren var i ond
         tro.
      
      37 –	Jf. Domstolens dom af 20.2.1997, sag C-106/95, MSG, Sml. I, s. 911, vedrørende fortolkningen af Bruxelles-konventionens
         artikel 5, nr. 1. I præmis 31 bemærker Domstolen, at »selv om parterne frit kan aftale et opfyldelsessted for kontraktforpligtelserne,
         som er et andet end det, der ville blive fastlagt efter den lov, der finder anvendelse på kontrakten, uden at de skal overholde
         bestemte formkrav, kan de dog - på baggrund af det ved konventionen indførte system - ikke, med det ene formål at bestemme
         et værneting, fastlægge et opfyldelsessted, som ikke har nogen reel tilknytning til de faktiske kontraktforhold, og hvor kontraktforpligtelserne
         ikke kan opfyldes i henhold til kontraktvilkårene«. Jf. ligeledes Domstolens dom af 4.7.1985, sag 220/84, Malhé, Sml. s. 2267.
      
      38 –	Dette spørgsmål er et af de mere generelle spørgsmål om mekanismer, der gør det muligt at identificere og begrænse misbrug
         af bestemmelserne i forordningen og følgelig forhindre det, der er defineret som ulovlig forum shopping. Kravet om at sikre
         den effektive virkning og den ensartede anvendelse af bestemmelser først i konventionen og senere i forordning nr. 44/2001
         og derfor opretholdelsen af et objektivt indhold i tilknytningskriteriet i bestemmelserne heri – hvilket er nødvendigt for
         at sikre forudsigeligheden med hensyn til retternes kompetence – ligger til grund for Domstolens tilbageholdende indstilling,
         hvilket ikke har undgået kritik i teorien. Se navnlig Domstolens dom af 27.4.2004, sag C-159/02, Turner, Sml. I, s. 3565,
         vedrørende »anti-suit injunctions«, og af 9.12.2003, sag C-116/02, Gasser, Sml. I, s. 14693, vedrørende litispendens.
      
      39 –	På samme måde som det er tilfældet i artikel 6, nr. 2, i forordning nr. 44/2001 og tidligere i artikel 6, nr. 2, i Bruxelles-konventionen.
      
      40 –	Domstolen har nærmere præciseret, at betingelserne for, at et søgsmål skal antages til realitetsbehandling, skal afgøres
         i overensstemmelse med national procesret, med den ene begrænsning, at anvendelsen af denne nationale lovgivning ikke må gøre
         indgreb i den effektive virkning af konventionens kompetenceregler, jf. Domstolens dom af 15.5.1990, sag C-365/88, Hagen,
         Sml. s. 1845, præmis 17-20.
      
      41 –	Jf. Reisch Montage-dommen, nævnt ovenfor i fodnote 35.
      
      42 –	Generaladvokat Ruiz-Jarabo Colomer indtog det modsatte standpunkt i sit forslag til afgørelse i den sag.