CELEX: 62004CC0105
Language: sv
Date: 2005-12-08
Title: Förslag till avgörande av generaladvokat Kokott föredraget den 8 december 2005. # Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied mot Europeiska kommissionen. # Överklagande - Konkurrensbegränsande samverkan - Marknaden för elektroteknik i Nederländerna - Nationell sammanslutning av grossister - Avtal och samordnade förfaranden som syftar till ett kollektivt exklusivt handelsavtal och fastställande av priser - Böter. # Mål C-105/04 P.

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT
      JULIANE KOKOTT
      föredraget den 8 december 20051(1)
      
      Mål C-105/04 P
      Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandelop Elektrotechnisch Gebied
      mot
      Europeiska gemenskapernas kommission,
      
      med stöd av
      Technische Unie BV,
      CEF City Electrical Factors BV,
      CEF Holdings Ltd
      intervenienter
      ”Överklagande – Konkurrensrätt – Artikel 81.1 EG – Marknad för elektroteknisk materiel i Nederländerna – Sammanslutning av grossistföretag – Kollektivt exklusivt handelsavtal och avtal om priser och rabatter – Förfarande som har pågått orimligt lång tid”I –    Inledning
      1.     Ursprunget till förevarande mål är ett administrativt förfarande avseende karteller inom sektorn för grossisthandeln med elektroteknisk
         materiel i Nederländerna. I förfarandet, som pågick under mer än åtta år från det att kommissionen inledde undersökningar
         till dess att den meddelade sitt beslut, påförde kommissionen Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch
         Gebied (Nederländska federationen för grossisthandel med elektroteknisk materiel) (nedan kallad FEG) och ett av dess medlemsföretag,
         Technische Unie BV (nedan kallat TU), böter för överträdelse av artikel 81.1 EG. 
      
      2.     Kommissionens beslut av den 26 oktober 1999(2) (nedan kallat det ifrågasatta beslutet) fastställdes i alla delar av förstainstansrätten genom dom av den 16 december 2003
         i de förenade målen T-5/00 och T-6/00(3) (nedan kallad den överklagade domen).
      
      3.     FEG har överklagat förstainstansrättens dom och domstolen skall nu avgöra överklagandet(4). I överklagandet har FEG med åberopande av flera grunder huvudsakligen gjort gällande att förstainstansrättens dom är bristfälligt
         motiverad och att rätten har åsidosatt artikel 81 EG. Dessutom har FEG särskilt påtalat att förstainstansrätten inte har dragit
         de nödvändiga konsekvenserna av att det administrativa förfarandet pågick under en orimligt lång tid.
      
      II – Tillämpliga bestämmelser
      4.     Enligt artikel 81.1 EG är följande oförenligt med den gemensamma marknaden och förbjudet: ”alla avtal mellan företag, beslut
         av företagssammanslutningar och samordnade förfaranden som kan påverka handeln mellan medlemsstater och som har till syfte
         eller resultat att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen inom den gemensamma marknaden …”
      
      5.     Kommissionen kan i sådana fall påföra de berörda företagen böter. I detta hänseende föreskrivs följande i artikel 15.2 i rådets
         förordning nr 17(5) (nedan kallad förordning nr 17):
      
      ”Kommissionen får ålägga företag och företagssammanslutningar böter om lägst ettusen och högst en miljon beräkningsenheter,
         eller ett högre belopp som dock inte får överstiga tio procent av föregående räkenskapsårs omsättning för varje företag som
         har deltagit i överträdelsen genom att uppsåtligen eller av oaktsamhet
      
      a) åsidosätta [artikel 81.1 EG] …,
      ….
      När bötesbeloppet fastställs skall hänsyn tas både till hur allvarlig överträdelsen är och hur länge den pågått …”
      III – Bakgrund och förfarande
      A –    Bakgrund och det administrativa förfarandet
      6.     Den situation som ligger till grund för tvisten rör konkurrensen inom den nederländska sektorn för grossisthandel med elektroteknisk
         materiel, alltså exempelvis tråd och kabel samt rör av polyvinylklorid (PVC). Kommissionen har fastställt att det inom denna
         sektor förelåg ett kollektivt exklusivt handelsavtal, som företagssammanslutningen FEG hade kommit överens om med bland annat
         företagssammanslutningen NAVEG(6) genom en så kallad gentlemens agreement och som syftade till att hindra leveranser till företag som inte var medlemmar av FEG. Kommissionen har också fastställt
         att FEG har begränsat sina medlemmars frihet att självständigt fastställa sina försäljningspriser. 
      
      7.     Förstainstansrätten har under punkterna 3–5 i den överklagade domen sammanfattat bakgrunden på följande sätt:
      ”3      CEF Holdings Ltd (nedan kallat CEF UK), som är en grossist i elektroteknisk materiel med sitt huvudkontor i Förenade kungariket,
         beslutade att etablera sig på den nederländska marknaden genom att i maj 1989 för detta ändamål bilda dotterbolaget CEF City
         Electrical Factors BV (nedan kallat CEF BV). Eftersom CEF BV och CEF UK (tillsammans nedan kallade CEF) ansåg att de mötte
         svårigheter att göra inköp i Nederländerna, ingav de den 18 mars 1991 ett klagomål till kommissionen, vilket registrerades
         av kommissionen dagen därpå.
      
      4      Detta klagomål riktade sig mot tre företagssammanslutningar som är verksamma på den nederländska marknaden och deras medlemmar.
         Dessa sammanslutningar var förutom FEG, Nederlandse Vereniging van Alleenvertegenwoordigers op Elektrotechnisch Gebied (Den
         nederländska föreningen för exklusiva återförsäljare inom det elektrotekniska området, nedan kallad NAVEG) och Unie van Elektrotechnische
         Ondernemers (Union av elektrotekniska företag, nedan kallad UNETO).
      
      5      CEF ansåg att dessa sammanslutningar och deras medlemmar hade träffat kollektiva avtal om ömsesidig ensamrätt på alla nivåer
         inom distributionsnätet för elektroteknisk materiel i Nederländerna. Enligt CEF var det nästan omöjligt för en grossist i
         elektroteknisk materiel att etablera sig på den nederländska marknaden utan att vara medlem i FEG. Tillverkarna och deras
         handelsagenter eller importörer levererade således endast till FEG:s medlemmar och installatörerna gjorde sina inköp enbart
         från dessa företag. I en skrivelse av den 22 oktober 1991 utvidgade CEF sitt klagomål till att även omfatta överenskommelser
         som träffats mellan FEG och dess medlemmar angående priser och prisnedsättningar samt överenskommelser som syftade till att
         hindra CEF från att delta i vissa projekt. CEF:s klagomål omfattade även de vertikala prisöverenskommelser som träffats mellan
         vissa tillverkare av elektroteknisk materiel och grossister som är medlemmar i FEG efter januari 1992.”
      
      8.     Under punkterna 6–14 i den överklagade domen har förstainstansrätten antecknat följande om förloppet av utredningarna och
         det administrativa förfarandet:
      
      ”6      [Under perioden juni–augusti 1991 hade kommissionen vid olika tillfällen begärt upplysningar av FEG och TU på grundval av
         artikel 11 i rådets förordning nr 17 …]
      
      7      I skrivelse av den 16 september 1991 riktade kommissionen en varning till FEG bland annat angående den påtryckning som utövats
         på vissa leverantörer av elektroteknisk materiel för att dessa inte skulle leverera till CEF, de överläggningar som skett
         mellan medlemmarna i FEG avseende priser och rabatter samt angående den lägsta omsättning som uppställts som krav för att
         få ansluta sig till FEG.
      
      8      Den 27 april 1993 inhämtade kommissionen upplysningar från vissa leverantörer av elektrotekniskt materiel i enlighet med artikel
         11 i förordning nr 17.
      
      9      Den 10 juni 1994 begärde kommissionen upplysningar av FEG i enlighet med artikel 11 i förordning nr 17.
      10      Den 8 och 9 december 1994 utförde kommissionen undersökningar med stöd av artikel 14.3 i förordning nr 17 hos FEG och vissa
         av dess medlemmar, bland annat TU.
      
      11      Den 3 juli 1996 skickade kommissionen sina anmärkningar till FEG och sju av dess medlemmar [bland annat TU] (nedan kallat
         meddelandet om anmärkningar). FEG och TU yttrade sig angående detta meddelande den 13 december 1996 respektive den 13 januari
         1997.
      
      12      FEG och TU tillställde vid flera tillfällen kommissionen en begäran om att få tillgång till handlingarna i ärendet. Sedan
         de den 16 september 1997 erhållit vissa kompletterande handlingar som ingick i ärendet, ingav FEG och TU den 10 oktober samma
         år var och en en kompletterande inlaga till kommissionen som svar på meddelandet om anmärkningar.
      
      13      Ett sammanträde ägde rum den 19 november 1997 där samtliga företag som meddelandet om anmärkningar riktade sig till samt CEF
         deltog.
      
      14      Mot denna bakgrund antog kommissionen den 26 oktober 1999 det ifrågasatta beslutet …”
      B –    Det ifrågasatta beslutet
      9.     I det ifrågasatta beslutet har kommissionen i huvudsak fastslagit att FEG i två fall har åsidosatt artikel 81.1 EG och påfört
         FEG böter för dessa överträdelser. Beslutsdelen har i utdrag följande lydelse:
      
      ”Artikel 1
      FEG har överträtt artikel 81.1 [EG] genom att på grundval av en överenskommelse med NAVEG och genom ett samordnat förfarande
         med leverantörer som inte representeras i NAVEG ingå ett kollektivt exklusivt handelsavtal som avser att hindra leveranser
         till icke-FEG-medlemmar.
      
      Artikel 2
      FEG har överträtt artikel 81.1 [EG] genom att direkt och indirekt begränsa sina medlemmars frihet att självständigt fastställa
         sina försäljningspriser. Så har gjorts på grundval av det bindande beslutet om fasta priser, det bindande beslutet om publikationer,
         spridning av prisrekommendationer till medlemmarna om brutto- och nettopriser och genom att FEG var ett forum för medlemmarnas
         diskussioner om priser och rabatter.
      
      …
      Artikel 4
      1. FEG skall omedelbart upphöra med de överträdelser som anges i artiklarna 1 och 2, om så inte redan har skett.
      …
      Artikel 5
      1. För de överträdelser som avses i artiklarna 1 och 2 åläggs FEG böter om 4,4 miljoner euro.
      …”
      10.   När kommissionen fastställde böterna minskade den, med hänsyn till de oegentligheter i förfarandet som den konstaterat och
         särskilt den långa tid som förfarandet pågått, bötesbeloppet med 100 000 euro.(7)
      
      C –    Förfarandet vid förstainstansrätten
      11.   Både FEG(8) och TU(9) väckte vid förstainstansrätten talan mot beslutet. De yrkade, var för sig, att förstainstansrätten skulle
      
      –       ogiltigförklara det ifrågasatta beslutet,(10)
      
      –       i andra hand ogiltigförklara besluten om påförande av böter,
      –       i tredje hand sätta ned respektive bötesbelopp, samt
      –       förplikta kommissionen och intervenienterna att ersätta rättegångskostnaderna.
      12.   En begäran av FEG om ett interimistiskt beslut avslogs.(11)
      
      13.   Ordföranden på förstainstansrättens första avdelning gav CEF BV och CEF UK (nedan gemensamt kallade CEF) tillstånd att intervenera
         i målet till stöd för kommissionen.(12)
      
      14.   Sedan målen T-5/00 och T-6/00 förenats vad gällde det muntliga förfarandet och dom meddelade förstainstansrätten den 16 december
         2003 den överklagade domen i vilken rätten
      
      –       ogillade talan, och 
      –        förpliktade sökandena i respektive mål att ersätta rättegångskostnaderna.
      15.   Med en skrift, som inkom till domstolens kansli den 26 februari 2004, har FEG överklagat förstainstansrättens dom och yrkat
         att domstolen skall
      
      –       upphäva den överklagade domen i de förenade målen T‑5/00 och T‑6/00, alternativt endast såvitt avser mål T‑5/00, och själv
         helt eller åtminstone delvis upphäva kommissionens mot FEG riktade beslut eller i vart fall väsentligt nedsätta böterna,
      
      –       i andra hand upphäva den överklagade domen i de förenade målen T‑5/00 och T‑6/00, alternativt i mål T‑5/00, och återförvisa
         målet till förstainstansrätten, samt
      
      –       förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna i båda instanserna.
      16.   Kommissionen har yrkat att domstolen skall
      –       avvisa, i andra hand ogilla, överklagandet, och
      –       förplikta FEG att ersätta rättegångskostnaderna.
      17.   Intervenienterna CEF har yrkat att domstolen skall
      –       avvisa, i andra hand ogilla, överklagandet, och
      –       förplikta FEG att ersätta rättegångskostnaderna.
      18.   Vid domstolen behandlades överklagandet först skriftligen och därefter – gemensamt med mål C-113/04 P – vid muntlig förhandling
         den 22 september 2005.
      
      IV – Den andra till och med den sjätte grunden 
      19.   Genom den andra till och med den sjätte grunden har FEG invänt mot olika punkter i den överklagade domen under vilka förstainstansrätten
         har behandlat kommissionens fastställande av överträdelserna av kartellförbudet och den tid under vilken dessa pågick.
      
      20.   Innan varje grund prövas för sig anser jag det lämpligt att erinra om det prövningskriterium som följer av artikel 225.1 EG
         och artikel 58.1 i domstolens stadga och som domstolen har tillämpat i fast rättspraxis,(13) nämligen att ett överklagande är begränsat till rättsfrågor. Förstainstansrätten är med andra ord ensam behörig att fastställa
         de relevanta faktiska omständigheterna och att bedöma bevisningen. Bedömningen av de faktiska omständigheterna och bevisningen
         är därför inte – utom i det fall då uppgifter som underställts förstainstansrätten har missuppfattats – en rättsfråga som
         i sig är underställd domstolens kontroll i ett överklagande.
      
      21.   Ett överklagande som inskränker sig till att upprepa de grunder och skäl som har anförts redan vid förstainstansrätten och
         som inte ens innehåller något argument som syftar till att visa att det har skett en felaktig rättstillämpning i den överklagade
         domen uppfyller för övrigt inte heller lagstiftningens krav. Ett sådant överklagande innehåller nämligen i praktiken inte
         ett yrkande, utan utgör endast en begäran om omprövning av den ansökan som ingetts till förstainstansrätten, vilket inte omfattas
         av domstolens behörighet.(14)
      
      22.   Mot denna bakgrund skall nu den andra till och med den sjätte grunden prövas.
      A –    Den andra grunden: underlåtenhet att beakta friande bevis när det gäller det kollektiva exklusiva handelsavtalet
      23.   Genom den andra grunden har FEG hävdat att förstainstansrätten har åsidosatt såväl presumtionen för den anklagades oskuld
         som motiveringsskyldigheten genom att inte ha godtagit vissa handlingar, vilka visserligen hade upprättats efter det att kommissionen
         hade inlett sina undersökningar och skickat den formella underrättelsen men likväl före meddelandet om anmärkningar, som friande
         bevis.
      
      24.   Denna grund, som har nära samband med den första grunden, hänför sig särskilt till punkterna 196 och 208 i den överklagade
         domen. Under dessa punkter har förstainstansrätten behandlat bevisvärdet av olika skrivelser från tredje man som enligt FEG
         talade mot de anmärkningar som gällde det kollektiva exklusiva handelsavtalet. Förstainstansrätten har därvid funnit att ifrågavarande
         skrivelser inte kunde vederlägga kommissionens fastställande av att den gentlemens agreement som förelåg mellan FEG och NAVEG faktiskt hade tillämpats.(15)
      
      25.   Mot detta har FEG invänt att den överklagade domen i sig är motsägelsefull. Å ena sidan har förstainstansrätten nämligen inte tagit hänsyn till kommissionens formella underrättelse när det gäller
         att fastställa utgångspunkten för principen om en rimlig tidsfrist. I detta sammanhang har förstainstansrätten alltså betraktat
         FEG som anklagad först från och med meddelandet om anmärkningar och inte redan i och med den formella underrättelsen. Å andra
         sidan har FEG emellertid vid bedömningen av bevisningen behandlats som en anklagad redan i och med den formella underrättelsen.
         Förstainstansrätten har sålunda inte som friande bevis godtagit handlingar som hade upprättats före meddelandet om anmärkningar.
         Rätten har enligt FEG automatiskt och utan någon ytterligare kommentar  frånkänt de omtvistade handlingarna egenskapen av friande bevis.
      
      26.   Frågan huruvida en dom av förstainstansrätten är motsägelsefull är en rättsfråga vilken som sådan kan prövas i ett mål om
         överklagande.(16) I detta hänseende kan FEG:s överklagande alltså tas upp till prövning.
      
      27.   Till skillnad från vad FEG tycks anta har emellertid värderingen av handlingars bevisvärde och bedömningen av om tidsåtgången
         för förfarandet varit rimlig inte något med varandra att göra. Det finns följaktligen inte heller något logiskt samband mellan
         de två avsnitt i den överklagade domen i vilka förstainstansrätten behandlar tidsåtgången för förfarandet respektive bevisvärdet
         av de omtvistade handlingarna. Avsnitten kan följaktligen inte heller, som FEG har gjort gällande, innehållsmässigt strida
         mot varandra.
      
      28.   Framför allt innebär inte enbart den omständigheten att en handling har upprättats före  meddelandet om anmärkningar nödvändigtvis att den är ett friande bevis. Lika litet är en handling som har upprättats efter meddelandet om anmärkningar med nödvändighet ett fällande bevis. Bevisvärdet av en handling skall tvärtom alltid prövas med
         beaktande av samtliga omständigheter i det enskilda fallet. Ett förment friande bevis kan sålunda till exempel bli värdelöst
         på grund av att det har tillkommit på initiativ av den anklagade och vid en tidpunkt vid vilken det redan stod klart att kommissionen
         hade fått en första misstanke om att kartellförbudet åsidosatts och de berörda företagen alltså var förvarnade (”in tempore
         suspecto”). När förstainstansrätten i den överklagade domen har gjort just denna prövning av vissa handlingar har den sålunda
         inte gjort en felaktig rättstillämpning.
      
      29.   Den andra grunden kan följaktligen tas upp till prövning men inte leda till bifall av överklagandet.
      B –    Den tredje grunden: bevisning med avseende på varaktigheten av det kollektiva exklusiva handelsavtalet 
      30.   Med den tredje grunden har FEG anklagat förstainstansrätten för att ha åsidosatt artikel 81.1 EG och motiveringsskyldigheten
         genom att ha godtagit kommissionens bevisning beträffande förekomsten och, framför allt, varaktigheten av det kollektiva exklusiva
         handelsavtalet.
      
      31.   Denna grund hänför sig särskilt till avsnitt II.B.1 b under rubriken ”Yrkandena om ogiltigförklaring” i den överklagade domen.
         I detta har förstainstansrätten behandlat frågan huruvida kommissionen i det ifrågasatta beslutet har uppfyllt kraven på bevisbördan
         när den har fastslagit att det förelåg ett kollektivt exklusivt handelsavtal i form av en gentlemens agreement mellan FEG och NAVEG(17). Förstainstansrätten har funnit att FEG:s och TU:s kritik ”inte kan påverka de övertygande, objektiva och samstämmiga indicier
         som åberopats i det överklagade beslutet”.(18)
      
      32.   Den tredje grunden hänför sig också till punkterna 401–406 i den överklagade domen, i vilka förstainstansrätten har betecknat
         ifrågavarande konkurrensöverträdelser som ”allvarliga överträdelser av artikel 81 EG”(19) och framhållit överträdelsernas enhetlighet med hänsyn till deras varaktighet.(20)
      
      33.   FEG har gjort gällande att bevisen för de fastställanden kommissionen har gjort är ytterst tunna och indirekta. De visar inte
         på ett juridiskt korrekt och övertygande sätt att det förelåg en fortlöpande konkurrensöverträdelse under perioden den 11 mars
         1986 till den 25 februari 1994. FEG har framför allt kritiserat att förstainstansrätten har godtagit en bevisning som stöder
         sig enbart på några få indicier, nämligen protokoll från sammanträden och skriftväxling mellan de berörda företagssammanslutningarna.
         Förstainstansrätten har enligt FEG bortsett från att kommissionen överhuvudtaget inte har företett några bevis för att det
         under perioderna den 12 mars 1986 till den 28 februari 1989 och den 18 november 1991 till den 25 februari 1994 fanns ett kollektivt
         exklusivt handelsavtal.
      
      34.   Kommissionen har invänt att denna grund inte kan tas upp till prövning, eftersom FEG endast upprepar anmärkningar som utan
         framgång gjordes gällande redan vid förstainstansrätten. Sålunda ägnas i själva verket exempelvis punkterna 169–186 i den
         överklagade domen i huvudsak åt de argument med vilka FEG redan vid förstainstansrätten bestred bevisvärdet av de handlingar
         kommissionen har åberopat beträffande möten mellan FEG och NAVEG. Enbart ett upprepande av de anmärkningar som framförts vid
         förstainstansrätten kan inte tas upp till prövning.(21)
      
      35.   CEF har därutöver anmärkt att FEG med denna grund endast begär en omprövning av förstainstansrättens bedömning av de faktiska
         omständigheterna. FEG:s ingående utläggningar om enskilda handlingar och deras bevisvärde synes onekligen tyda på en sådan
         begäran.(22) Detta skulle också tala för att den tredje grunden inte kan tas upp till prövning.(23)
      
      36.   Vid närmare betraktande inskränker sig den tredje grunden emellertid inte till enbart en kritik av förstainstansrättens bedömning
         av de faktiska omständigheterna eller till en upprepning av de anmärkningar som framförts i den första instansen. FEG har
         vid domstolen tvärtom också gjort gällande att förstainstansrätten i den överklagade domen har tolkat lagstiftningens krav
         på bevis för en överträdelse av artikel 81.1 EG felaktigt och att rätten i detta hänseende inte har motiverat domen enligt
         reglerna. Frågan vilka beviskrav kommissionen måste uppfylla i ett beslut avseende en kartell, särskilt frågan vilka former av bevisning den kan lägga till grund för att fastställa att konkurrensreglerna i fördraget har åsidosatts, är en rättsfråga som domstolen
         kan pröva inom ramen för överklagandet.
      
      37.   Uppfattad på detta sätt kan den tredje grunden alltså tas upp till prövning. I sak kan den emellertid inte godtas.
      38.   Det är visserligen riktigt att kommissionen måste bevisa inte bara att samverkan har förekommit utan också hur länge denna
         har pågått.(24) Domstolen har emellertid konstaterat att konkurrensbegränsande förfaranden och överenskommelser till sin natur inte sällan
         bedrivs i hemlighet och att det är vanligt att därtill hörande dokumentation begränsas till ett minimum. Handlingar, exempelvis
         protokoll från ett möte, kan normalt endast återfinnas i enstaka exemplar och är dessutom med nödvändighet fragmentariska
         och spridda, varför det ofta visar sig vara nödvändigt att rekonstruera vissa detaljer med hjälp av slutledning. Följaktligen
         måste förekomsten av ett konkurrensbegränsande förfarande eller avtal i de flesta fall härledas ur ett antal sammanträffanden
         och indicier som när de beaktas tillsammans kan utgöra bevis för att en överträdelse av konkurrensreglerna har skett, och
         när annan hållbar förklaring saknas.(25) Det säger sig självt att nämnda sammanträffanden och indicier kan ge upplysning inte bara om förekomsten av konkurrensbegränsande förfaranden eller konkurrensbegränsande överenskommelser, utan också om varaktigheten  av fortsatta konkurrensbegränsande förfaranden eller om den tid under vilken konkurrensbegränsande överenskommelser har tillämpats.
      
      39.   Detta är förhållandet just i förevarande fall. Kommissionen har på grund av ett flertal indicier slutit sig till förekomsten
         av ett konkurrensbegränsande kollektivt exklusivt handelsavtal och dess varaktighet. Mot bakgrund av den rättspraxis som har
         åberopats kunde förstainstansrätten, utan att göra sig skyldig till en felaktig rättstillämpning, utgå från att denna form av bevisning  uppfyllde lagstiftningens krav. I detta hänseende finns det inte heller något som tyder på att den överklagade domen är bristfälligt
         motiverad. Den tredje grunden kan följaktligen inte godtas.
      
      40.   Vilket bevisvärde de enskilda indicier som kommissionen har åberopat skall tillmätas i det konkreta fallet, även och just med avseende på varaktigheten av konkurrensöverträdelserna, är för övrigt en fråga om bedömning av de faktiska
         omständigheterna och bevisningen. Som jag har nämnt är förstainstansrätten ensam behörig att göra denna bedömning, utom i
         de fall då uppgifter som underställts förstainstansrätten har missuppfattats, vilket inte har gjorts gällande i förevarande
         mål, och frågan är därför inte underställd domstolens kontroll i ett överklagande.
      
      41.   Slutsatsen blir att den tredje grunden kan tas upp till prövning men att den inte kan leda till bifall av överklagandet.
      C –    Den fjärde grunden: samordnade förfaranden angående fastställande av priser
      42.   Som fjärde grund har FEG påtalat att förstainstansrätten har åsidosatt motiveringsskyldigheten. Enligt FEG har förstainstansrätten
         i flera fall underlåtit att behandla dess argument eller återgett dessa felaktigt. Dessutom har förstainstansrätten enligt
         FEG åsidosatt artikel 81.1 EG genom att kritisera överenskommelser som samordnade förfaranden, utan att samtidigt fastställa
         att överenskommelserna också har tagit sig uttryck i ett konkret beteende.
      
      43.   Denna grund rör framför allt avsnitt II.D (punkterna 279–339) i den överklagade domen i vilket förstainstansrätten har behandlat
         de av kommissionen fastslagna samordnade förfarandena mellan FEG och dess medlemsföretag angående fastställande av priser.
         Förstainstansrätten har konstaterat att FEG och dess medlemmar ”med tillämpning av ett antal förfaranden, överenskommelser
         och beslut i samråd har försökt begränsa priskonkurrensen mellan dem genom prissättning och rabatter samt genom bindande beslut
         som fattats av FEG rörande priser och publicering”. Enligt förstainstansrätten har kommissionen således i tillräcklig mån
         visat att dessa förfaranden strider mot artikel 81 EG.(26) Den fjärde grunden riktar sig också mot punkterna 403–412 i den överklagade domen under vilka överträdelsernas enhetliga
         och fortlöpande karaktär behandlas.
      
      44.   FEG har i detta hänseende gjort fem invändningar som samtidigt utgör fem delgrunder i den fjärde grunden.
      1.      Huruvida de samordnade förfarandena avseende fastställande av priser var av fortlöpande karaktär (den fjärde grundens första
         delgrund)
      
      45.   FEG har för det första gjort gällande att förstainstansrättens motivering för den under punkterna 403–412 i den överklagade
         domen dragna slutsatsen att de samordnade förfaranden angående prissättningen som kommissionen har fastställt utgjorde en
         enda fortlöpande överträdelse är obegriplig och otillräcklig. Förstainstansrätten har enligt FEG inte visat att överträdelserna
         ingår i den ”samlade plan” med ”identiska syften” som krävs för att olika handlanden skall bli en enda fortlöpande handling.
      
      46.   För att olika handlanden skall kunna anses som en enda överträdelse krävs det i praktiken att de ”ingår i en samlad plan på
         grund av deras identiska syfte som snedvrider konkurrensen inom den gemensamma marknaden”.(27)
      
      47.   Detta kriterium har förstainstansrätten ingalunda ignorerat. Den har tvärtom ägnat frågan om överträdelsernas samband ett
         eget avsnitt under punkterna 340–343 i den överklagade domen. Under dessa punkter har förstainstansrätten särskilt framhållit
         att de två överträdelser som läggs FEG till last, det vill säga det exklusiva kollektiva handelsavtalet och de samordnade
         förfarandena avseende fastställande av priser, ”har samma konkurrensbegränsande syfte, vilket består i att hålla priserna
         på en icke-konkurrensutsatt nivå”.(28) Av detta förstainstansrättens konstaterande följer samtidigt indirekt att var och en av de två överträdelserna för sig, det
         vill säga det exklusiva kollektiva handelsavtalet och de samordnade förfarandena avseende fastställande av priser, har haft
         detta identiska syfte. Förstainstansrätten har anknutit till detta bland annat genom att under punkt 406 i den överklagade
         domen understryka att ifrågavarande överträdelse utgjorde en enda överträdelse.
      
      48.   Om man läser dessa två avsnitt i den överklagade domen i ett sammanhang står det klart att förstainstansrättens skäl uppfyller
         de juridiska kraven på tillräcklig motivering. De gör det möjligt för de berörda att förstå den överklagade domen och för
         domstolen att kontrollera denna inom ramen för överklagandet.
      
      49.   Överklagandet kan således inte vinna bifall på den fjärde grundens första delgrund.
      2.      Standardrabatter för skolor (den fjärde grundens andra delgrund)
      50.   Genom den fjärde grundens andra delgrund har FEG gjort gällande att förstainstansrätten under punkterna 324, 409 och 412 i
         den överklagade domen, när det gäller försäljning av elektroteknisk materiel till skolor, har bortsett från den unika och
         socialpolitiskt motiverade karaktären av de så kallade standardrabatter som FEG och dess medlemsföretag har kommit överens
         om. Det står enligt FEG för övrigt klart att det endast var fråga om sådana leveranser av negligerbar omfattning som inte
         har visats påverka handeln mellan medlemsstaterna.
      
      51.   FEG har i den fjärde grundens andra delgrund endast flyktigt anmärkt att den överklagade domen är otillräckligt motiverad.
         I praktiken ter sig FEG:s argumentation enligt min mening som ett försök att få till stånd en omprövning av förstainstansrättens
         bedömning av de faktiska omständigheterna. Till den del den fjärde grundens andra delgrund stöder sig på denna argumentation
         kan överklagandet inte tas upp till prövning, eftersom det inte avser en rättsfråga.(29)
      
      52.   FEG har dessutom hävdat att det inte finns något bevis för att det förelåg en överenskommelse om priser för tiden efter år
         1991. Därmed har FEG upprepat anmärkningarna mot förstainstansrättens fastställande av överträdelsernas varaktighet. Av samma
         skäl som anfördes beträffande den tredje grunden skall denna delgrund visserligen tas upp till prövning men den kan inte godtas.(30)
      
      53.   Överklagandet kan sålunda inte bifallas på den fjärde grundens andra delgrund.
      3.      Vilken roll har produktkommittén ”tråd och kabel” spelat? (den fjärde grundens tredje delgrund)
      54.   Genom den fjärde grundens tredje delgrund har FEG gjort gällande att förstainstansrätten under punkterna 317–323 i den överklagade
         domen inte har visat i vad mån ett konkurrensbegränsande beteende faktiskt har tillämpats inom ramen för FEG:s produktkommitté
         ”tråd och kabel”. Förstainstansrätten har enligt FEG för det första nöjt sig med blotta indicier och för det andra bortsett
         från att det ankommer på kommissionen att bevisa att det är fråga om ett konkurrensbegränsande förfarande som konkret har
         påverkat marknaden.
      
      55.   Vad för det första angår åberopandet av indicier har jag redan förklarat att detta bevismedel är tillåtet enligt domstolens
         rättspraxis i fråga om artikel 81.1 EG.(31) I detta hänseende kan den fjärde grundens tredje delgrund alltså tas upp till prövning, men den kan inte godtas i sak.
      
      56.   När det för det andra gäller FEG:s påstående att det saknas bevis för att åtgärder för prisöverenskommelser konkret har påverkat
         marknaden, måste man skilja mellan följande två förhållanden.
      
      57.   Såvitt avser konkurrensbegränsande överenskommelser eller beslut krävs det enligt rättspraxis överhuvudtaget inte något bevis för att dessa konkret har påverkat marknaden. Det konkurrensbegränsande
         syftet utgör redan i sig en överträdelse av artikel 81.1 EG.(32)
      
      58.   Som framgår av den överklagade domen, särskilt av punkt 323 i denna, utgick förstainstansrätten i förevarande fall i sak från
         att produktkommittén ”tråd och kabel” hade lagt ett system med utbyte av information mellan medlemmarna till grund för ett
         beslut  att fastställa regler för beviljande av rabatter. Det krävdes därför överhuvudtaget inte något konkret bevis för att det samordnade
         förfarandet hade påverkat marknaden.
      
      59.   När det däremot gäller samordnade förfaranden i egentlig mening, alltså just inte konkurrensbegränsande överenskommelser eller beslut, föreskrivs i artikel 81.1 EG att det måste bevisas att det föreligger
         såväl ett samförstånd mellan företagen som ett beteende på marknaden som svarar mot detta samförstånd och ett orsakssamband
         mellan dessa två rekvisit.(33) Detta villkor får emellertid inte uppfattas så att det måste visas att varje enskild händelse som tyder på en överenskommelse
         mellan de berörda också har påverkat marknaden. Tvärtom kan även flera indicier sammantagna tyda på att det föreligger ett samordnat förfarande mellan de berörda. Det är då tillräckligt att visa att detta förfarande
         mellan de berörda totalt sett har kommit till uttryck i ett motsvarande beteende på marknaden.
      
      60.   Egentligen var det i förevarande fall alltså inte alls nödvändigt att rekonstruera ett direkt samband mellan varje komponent
         i överenskommelsen mellan de berörda och deras respektive beteende på marknaden. Det var tvärtom tillräckligt att ur det stora
         antalet fastställda indicier för att det hade skett ett utbyte av information om rabatter, priser, omsättning och marginaler
         allt som allt dra slutsatsen att det förelåg ett samordnat förfarande mellan de berörda och att sedan visa att detta samordnade
         förfarande totalt sett hade kommit till uttryck i ett motsvarande uppträdande på marknaden.
      
      61.   Det är just detta som förstainstansrätten har gjort i den överklagade domen. Rätten har under punkt 317 och följande punkter
         till en början behandlat olika indicier för ett samordnat förfarande mellan medlemmarna i FEG. Av punkt 330 i den överklagade
         domen framgår därefter att rätten även har konstaterat, om än i knappa ordalag, att det samordnade förfarandet har tillämpats
         på marknaden. Rätten har i detta hänseende särskilt åberopat vad kommissionen i det ifrågasatta beslutet har anfört beträffande
         publiceringen av prislistor och kataloger från FEG:s medlemsföretag.
      
      62.   Mot denna bakgrund finner jag förstainstansrättens motivering av den överklagade domen tillräcklig. Även i detta hänseende
         kan alltså den fjärde grundens tredje delgrund visserligen tas upp till prövning, men den kan inte godtas i sak.
      
      63.   Överklagandet kan därför inte bifallas på den fjärde grundens tredje delgrund.
      4.      De bindande besluten om fasta priser och publicering (den fjärde grundens fjärde delgrund)
      64.   Genom den fjärde grundens fjärde delgrund har FEG i olika avseenden invänt mot den överklagade domen i den del denna behandlar
         FEG:s två bindande beslut om fasta priser och publicering (punkterna 289–301).
      
      65.   FEG har för det första gjort gällande att det så kallade bindande beslutet om fasta priser endast har bestått på papperet
         praktiskt taget ända sedan det antogs år 1984. Förstainstansrätten har enligt FEG under inga omständigheter med fog kunnat
         dra slutsatsen att den överträdelse som skedde genom detta beslut pågick ända fram till dess att beslutet formellt upphävdes,
         det vill säga till och med den 23 november 1993.
      
      66.   Mot detta argument har kommissionen med rätta invänt att det inte kan tas upp till prövning. FEG försöker därmed nämligen
         att genom överklagandet få till stånd en omprövning av förstainstansrättens bedömning av de faktiska omständigheterna och
         bevisningen, vilket faller utanför domstolens behörighet.(34)
      
      67.   För det andra har FEG hävdat att de två bindande besluten till sin juridiska natur alltför starkt skiljer sig från övriga
         förmodade överträdelser avseende fastställande av priser för att förstainstansrätten skulle ha haft fog för att se alla tillsammans
         som en enhetlig överträdelse. FEG har i detta hänseende kritiserat förstainstansrätten för bristfällig motivering av den överklagade
         domen.
      
      68.   I den mån överklagandet stöder sig på sistnämnda argument kan det visserligen tas upp till prövning, men i sak kan det inte
         godtas. Det är nämligen oväsentligt om samtliga enskilda komponenter i en enhetlig anklagelse för ett samordnat förfarande
         så som de framställs under punkterna 289–339 i den överklagade domen (bindande beslut, överläggningar om priser och rabatter,
         användning av identiska prislistor) har samma juridiska beskaffenhet. Avgörande är tvärtom att var och en av dessa komponenter
         vederbörligen har fastställts och bevisats och att det går att ur helheten av komponenterna härleda ett fortsatt klandervärt
         samordnat förfarande beträffande prissättningen.
      
      69.   Överklagandet kan därför inte heller bifallas på den fjärde grundens fjärde delgrund.
      5.      FEG:s översändande av prisrekommendation till medlemmarna (den fjärde grundens femte delgrund)
      70.   Vad slutligen angår de prisrekommendationer inom produktkategorin PVC‑rör som FEG har skickat till sina medlemsföretag har
         FEG i första hand påtalat att förstainstansrättens motivering är bristfällig därför att rätten under punkt 326 och följande
         punkter i den överklagade domen har underlåtit att redovisa rekommendationernas absoluta undantagskaraktär och ringa räckvidd.
      
      71.   FEG har med den fjärde grundens femte delgrund endast mera i förbigående påstått att motiveringen är otillräcklig. I praktiken
         ter sig FEG:s argumentation även i detta fall som ett försök att få till stånd en omprövning av förstainstansrättens bedömning
         av de faktiska omständigheterna. I den mån som den fjärde grundens femte delgrund stöder sig på nämnda argumentation kan överklagandet
         alltså inte tas upp till prövning, eftersom det inte avser en rättsfråga.(35)
      
      72.   FEG har också invänt mot följande uttalande av förstainstansrätten under punkt 337 i den överklagade domen såvitt avser prisnivån
         på den nederländska grossistmarknaden: ”Även om FEG har tillbakavisat påståendet att priserna skulle vara högre i Nederländerna
         än i grannländerna, har den inte åberopat någon riktig bevisning för att motbevisa detta påstående.” Uttalandet innebär enligt
         FEG att förstainstansrätten har tolkat beviskraven felaktigt, eftersom den inte har krävt att kommissionen skulle bevisa den
         påstådda prisnivån, utan tvärtom har fordrat att FEG skulle bevisa motsatsen.
      
      73.   FEG:s argument grundas på en felaktig tolkning av de krav som skäligen kan ställas på kommissionens fastställande av marknadsvillkoren
         i ett konkurrensförfarande. FEG har framför allt bortsett från att bevisbördan åvilar parterna växelvis innan den slutligen
         fastställs. Kommissionen bär sålunda självklart bevisbördan för alla de fastställanden den gör i sitt beslut. Innan en slutlig
         fördelning av bevisbördan över huvud kommer i fråga bär emellertid vardera parten bevisbördan för sina påståenden. Ett påstående
         av kommissionen om faktiska omständigheter kan endast vederläggas av ett minst lika konkret påstående av motparten. En slutlig
         fördelning av bevisbördan blir endast aktuell när båda parterna har en välgrundad och övertygande argumentation och har dragit
         olika slutsatser.
      
      74.   Om kommissionen alltså på grundval av objektivt bevisbara uttalanden och med angivande av de uppgifter som den har lagt till
         grund för sitt beslut har dragit slutsatser om vilka villkor som råder på en viss marknad kan de berörda företagen inte vederlägga
         kommissionens fastställanden genom enbart ett bestridande utan att stödja detta på faktiska omständigheter. Det åligger dem
         tvärtom att i det konkreta fallet visa i vilket avseende de uppgifter som kommissionen har använt sig av är oriktiga, varför
         de i förekommande fall saknar bevisvärde eller varför kommissionens slutsatser inte är övertygande. Detta krav är inte ett
         uttryck för en omvänd bevisbörda, som FEG har antagit, utan ligger tvärtom inom ramen för hur bevisbördan normalt skiftar.
      
      75.   I förevarande fall vilar de uttalanden om prisnivån i Nederländerna som kommissionen har gjort i det ifrågasatta beslutet(36) ingalunda enbart på påståenden eller på kommissionens subjektiva bedömning. De stöder sig tvärtom på konkreta uttalanden
         i rapporter och broschyrer, inte minst sådana som lämnats av FEG och TU själva. För att vederlägga dessa kommissionens uttalanden
         om prisnivån skulle det ha erfordrats att FEG åberopat faktiska omständigheter. Som förstainstansrätten har fastställt under
         punkt 337 i den överklagade domen har FEG i stället avstått från att förete några sakliga bevis ”geen serieuze bewijzen” för
         att vederlägga kommissionens påståenden. FEG har med andra ord alltså inte företett någon konkret motbevisning.
      
      76.   Vid sådant förhållande hade förstainstansrätten, utan att göra sig skyldig till en felaktig rättstillämpning och framför allt
         utan att åsidosätta gällande regler om bevisbördan, fog för sin slutsats att FEG:s kritik av kommissionens påståenden om prisnivån
         saknade grund.
      
      77.   Den fjärde grundens femte delgrund kan sålunda inte heller godtas i sak.
      78.   Följaktligen skall den fjärde grunden till viss del avvisas och kan i övrigt inte leda till bifall av överklagandet.
      D –    Den femte grunden: huruvida FEG kan tillskrivas ansvar för utsträckningen av det kollektiva exklusiva handelsavtalet 
      79.   Genom den femte grunden har FEG anklagat förstainstansrätten för att ha åsidosatt gemenskapsrätten eller i vart fall relevant
         rättspraxis genom att göra FEG ansvarig för utsträckningen av det kollektiva exklusiva handelsavtalet till leverantörer utanför
         NAVEG. FEG anser dessutom att förstainstansrättens motivering är obegriplig.
      
      80.   Denna grund hänför sig särskilt till punkterna 231, 236 och 393 i den överklagade domen.(37) Förstainstansrätten har under dessa punkter funnit att de argument som anförts av bland annat FEG inte kunde rubba vad kommissionen
         hade fastställt avseende utvidgningen av det kollektiva exklusiva handelsavtalet till leverantörer utanför NAVEG.
      
      81.   Mot detta har FEG i huvudsak invänt att förstainstansrätten inte har beaktat att FEG vid tillämpningen av de konkurrensbegränsande
         förfaranden som sammanslutningen har anklagats för inte har spelat någon egen, från medlemsföretagen skild roll som skulle
         göra det berättigat att tillskriva den ansvar för dessa förfaranden. Förstainstansrätten har enligt FEG inte heller tagit
         tillräcklig hänsyn till friande bevis som ingetts under det administrativa förfarandet.
      
      82.   Som kommissionen med rätta har invänt har FEG med denna grund i första hand begärt en omprövning av bedömningen av de faktiska
         förhållandena och bevisningen i förfarandet i första instans. Detta framgår särskilt tydligt till exempel av vad FEG anfört
         under punkt 78 och i punkt 81 första meningen i överklagandet. FEG har i huvudsak påtalat dels det från sammanslutningens
         synpunkt alltför ringa antal indicier som åberopats, dels riktigheten av de slutsatser som har dragits av dessa. Bedömningen
         av de faktiska omständigheterna och bevisningen är emellertid, som jag redan har nämnt, inte en rättsfråga som kan behandlas
         inom ramen för ett överklagande. Förstainstansrätten är tvärtom ensam behörig att göra denna bedömning, utom i det fall då
         uppgifter som har underställts förstainstansrätten har missuppfattats.(38) Redan på grund härav kan den femte grunden i detta hänseende alltså inte tas upp till prövning.
      
      83.   I den mån FEG med denna grund däremot har velat göra gällande att förstainstansrätten har tolkat de rättsligt relevanta kriterierna
         för fastställandet av FEG:s deltagande i det konkurrensbegränsande förfarandet felaktigt kan grunden visserligen tas upp till
         prövning, men den kan inte godtas.
      
      84.   Det rättsligt relevanta kriteriet är följande. För att kommissionen skall kunna fastställa att en sammanslutning och dess
         medlemmar har deltagit i en och samma överträdelse måste den bevisa att sammanslutningens beteende är oavhängigt av medlemmarnas
         beteende.(39)
      
      85.   Även om förstainstansrätten beklagligtvis inte någonstans i den överklagade domen uttryckligen har tagit detta kriterium som
         utgångspunkt för sin prövning kan man dock tydligt se att rätten i de skäl i domen som FEG i detta hänseende invänder mot
         har tagit hänsyn till detsamma. Förstainstansrätten har, särskilt av de i första instans diskuterade indicierna, uttryckligen
         dragit slutsatsen att FEG var ”direkt inblandad”(40) och fastställt att det av vissa gemensamma åtgärder som har vidtagits av vissa medlemmar i FEG:s styrelse framgick att dessa
         ”inte handlade för egen räkning utan för samtliga medlemmar i denna sammanslutning”.(41) Det hade enligt förstainstansrätten förekommit påtryckningar ”från FEG och TU”, alltså inte bara från TU, gentemot vissa
         leverantörer som inte var anknutna till NAVEG.(42) Av detta framgår tydligt att förstainstansrätten ingalunda jämställde FEG:s handlande med det som utövats av dess medlemsföretag,
         särskilt TU, utan gjorde en särskild bedömning av FEG:s deltagande i det konkurrensbegränsande förfarandet. Förstainstansrätten
         har följaktligen inte tillämpat de rättsligt relevanta kriterierna felaktigt.
      
      86.   Följaktligen skall den femte grunden till viss del avvisas och kan i övrigt inte leda till bifall av överklagandet.
      E –    Den sjätte grunden: fastställande av den tid under vilken överträdelserna pågick
      87.   Genom den sjätte grunden har FEG gjort gällande att förstainstansrätten, när den fastställde bötesbeloppet, åsidosatte gemenskapsrätten,
         särskilt artikel 15.2 i förordning nr 17, eller i vart fall motiveringsskyldigheten och proportionalitetsprincipen.
      
      88.   Denna grund, som skall ses i samband med den tredje grunden,(43) hänför sig till punkterna 406–413 i den överklagade domen under vilka förstainstansrätten behandlar den tid under vilken
         de omtvistade kartellöverträdelserna pågick. Förstainstansrätten har där funnit att kommissionen hade fog för sin bedömning
         och fastställt att det var fråga om fortlöpande enhetliga överträdelser.(44)
      
      89.   FEG:s huvudargument är att detta synsätt är felaktigt och bortser från de olika överträdelsernas heterogena karaktär.
      90.   Det är uppenbart att FEG med denna grund begär en omprövning av förstainstansrättens bedömning av de faktiska omständigheterna.
         Eftersom den sjätte grunden sålunda inte avser en rättsfråga kan den inte tas upp till prövning.(45)
      
      V –    Den första och den sjunde grunden: Orimligt lång tidsåtgång för förfarandet
      91.   Huvuddelen av överklagandet upptas av den första och den sjunde grunden. Dessa avser frågan vilka konsekvenser som skall dras
         av den, av förstainstansrätten fastställda, orimligt långa tid under vilken vissa delar av det administrativa förfarandet
         pågick. De två grunderna skall därför prövas tillsammans.
      
      92.   Genom den första grunden har FEG huvudsakligen anklagat förstainstansrätten för att ha åsidosatt principen om en rimlig tidsfrist
         genom att fastställa att den orimligt långa tid under vilken vissa delar av det administrativa förfarandet pågick i förevarande
         fall inte behövde medföra ogiltigförklaring av det ifrågasatta beslutet. Genom den sjunde grunden har FEG även klandrat förstainstansrättens
         ogillande av yrkandet att de böter som kommissionen påfört FEG skulle nedsättas på grund av den långa tid under vilken förfarandet
         pågick. FEG har i detta hänseende gjort gällande att förstainstansrätten har åsidosatt artikel 15.2 i förordning nr 17, eller
         i vart fall motiveringsskyldigheten och proportionalitetsprincipen som båda skall tillämpas när böter fastställs.
      
      A –    Den överklagade domen
      93.   Den första grunden hänför sig till punkterna 73–94 i den överklagade domen.
      94.   Under dessa punkter har förstainstansrätten till en början fastslagit att kommissionen är skyldig att avgöra ett administrativt
         förfarande som bedrivs i ett konkurrensärende med tillämpning av förordning nr 17 och som kan leda till sådana sanktionsåtgärder
         som föreskrivs i denna förordning inom en rimlig tidsfrist. Förstainstansrätten har vidare erinrat om att överskridandet av
         en sådan frist, om det kan antas vara fastställt, inte nödvändigtvis utgör en grund för att ogiltigförklara det ifrågasatta
         beslutet. En ogiltigförklaring kommer enligt förstainstansrätten endast i fråga då det fastställts att åsidosättandet av principen
         om en rimlig tidsfrist för förfarandet är till men för de berörda företagens rätt till försvar.(46)
      
      95.   I förevarande fall har förstainstansrätten indelat det administrativa förfarandet i tre perioder som rätten har bedömt var
         och en för sig.
      
      –       Perioden före meddelandet om anmärkningar  den 3 juli 1996 har förstainstansrätten visserligen funnit alltför långvarig och rätten har därvid uttryckligen även beaktat
         att kommissionen underlåtit att vidta åtgärder under tre års tid .(47) Den orimligt stora tidsåtgången för denna period av det administrativa förfarandet medförde emellertid enligt förstainstansrätten
         inte i sig ett åsidosättande av rätten till försvar, eftersom de berörda vid denna tidpunkt ännu inte hade fått del av meddelandet
         om anmärkningar. Först i och med ett sådant meddelande föreligger en formell anklagelse och enligt förstainstansrätten kan
         frågan huruvida rätten till försvar har påverkats först då överhuvudtaget bli aktuell.(48)
      
      –       Tidsåtgången för den sexton månader långa period som förflöt från det att meddelandet om anmärkningar skickades till dess att sammanträdet hölls  har förstainstansrätten inte ansett vara alltför stor.(49)
      
      –       Den period om sammanlagt tjugotre månader som förflöt från det muntliga sammanträdet till dess att det ifrågasatta beslutet fattades har förstainstansrätten däremot visserligen ansett överskrida en rimlig tidsfrist.(50) Efter närmare prövning har förstainstansrätten emellertid funnit att tidsåtgången för denna sista del av förfarandet inte
         har inverkat på sökandenas rätt till försvar.(51)
      
      96.   Under punkt 438 i den överklagade domen, som den sjunde grunden hänför sig till, har förstainstansrätten därefter yttrat sig
         om sin möjlighet att själv nedsätta det av kommissionen utdömda bötesbeloppet. Förstainstansrätten har i detta hänseende anfört
         att sökandena inte hade åberopat något argument som skulle kunna motivera en ytterligare nedsättning av bötesbeloppet, utöver
         den minskning av beloppet med 100 000 euro som kommissionen själv redan hade gjort. Följaktligen kunde FEG:s yrkande om nedsättning
         av bötesbeloppet inte bifallas.
      
      B –    Parternas argument i huvudsak
      97.   FEG har gjort gällande att förstainstansrätten skulle ha ogiltigförklarat det ifrågasatta beslutet redan enbart på grund av
         den orimligt stora tidsåtgången för förfarandet, oberoende av om FEG:s rätt till försvar hade påverkats eller ej.
      
      98.   Förstainstansrätten hade enligt FEG i vart fall varit skyldig att, när det gäller frågan om ogiltigförklaring, beakta även
         tiden före meddelandet om anmärkningar den 3 juli 1996. Av den rättspraxis som tillämpas av domstolen för de mänskliga rättigheterna(52) framgår att redan ett meddelande till de anklagade om inledande av en preliminär undersökning mot dem kan uppfattas som en
         anklagelse i den mening som avses i artikel 6 i Europakonventionen.(53) (54) Mot denna bakgrund skall i förevarande fall redan den tidpunkt då den första begäran om upplysningar år 1991 skickades till
         FEG vara utgångspunkt vid bedömningen av rimligheten av tidsåtgången för förfarandet. I varje fall skall tiden räknas åtminstone
         från den 16 september 1991 då varningen skickades till sammanslutningen.
      
      99.   När det gäller rätten till försvar har förstainstansrätten enligt FEG bortsett från de svårigheter som ett företag ju längre
         tiden går står inför när det gäller att förbereda sitt försvar. Framför allt blir det enligt FEG, på grund av att personer
         i ledande ställning och andra medarbetare växlar, ju längre tiden går allt svårare att rekonstruera händelser i det förgångna
         och korrekt inordna dessa i deras sammanhang. FEG har vidare bestridit att de överträdelser som läggs sammanslutningen till
         last fortgick även efter år 1991.
      
      100. Såvitt avser bötesbeloppets storlek har FEG bestridit påståendet att sammanslutningen inte hade anfört några sakliga synpunkter
         som skulle ha motiverat en väsentlig sänkning av beloppet. Dessutom har förstainstansrätten enligt FEG gjort ett uppenbart fel när den har ogillat yrkandet om en ytterligare minskning av beloppet utöver den som kommissionen har gjort. Den endast obetydliga
         minskning som kommissionen har gjort i det ifrågasatta beslutet grundades nämligen på antagandet att kommissionen och de berörda
         företagen delade ansvaret för den orimligt långa tidsåtgången för förfarandet.(55) Förstainstansrätten har däremot fastställt att kommissionen ensam var ansvarig för den stora tidsåtgången för förfarandet.
      
      101. Kommissionen anser att förstainstansrätten i den överklagade domen har tagit hänsyn till fast rättspraxis och korrekt tillämpat
         denna på förevarande fall. Rätten har enligt kommissionen framför allt undersökt handläggningstiden såväl före som efter meddelandet
         om anmärkningar.
      
      102. Europakonventionens kriterier och Europadomstolens praxis kan enligt kommissionen inte utan vidare tillämpas inom konkurrensrätten.
         Före meddelandet om anmärkningar existerar det inte någon formell anklagelse. En varning sådan den som kommissionens avdelningar
         i detta fall har sänt skiljer sig principiellt från ett formellt meddelande om anmärkningar och saknar därför betydelse för
         den fråga som här är av intresse, nämligen från vilken tidpunkt en orimligt lång handläggningstid kan påverka de berördas
         rätt till försvar.
      
      103. Kommissionen har understrukit att enbart den tid under vilken det administrativa förfarandet pågick enligt rättspraxis inte
         medför att detta är rättsstridigt och att det ifrågasatta beslutet skall ogiltigförklaras. Det måste tvärtom vara konkret
         bevisat att de berördas rätt till försvar har påverkats. Klaganden, som har bevisbördan för att så är fallet, har inte övertygande
         visat en sådan påverkan. Förstainstansrätten har å sin sida enligt kommissionens uppfattning ingående diskuterat den långa
         handläggningstidens påverkan på FEG:s rätt till försvar, särskilt med beaktande av längden av de olika delarna av förfarandet.
      
      104. FEG:s yrkande om nedsättning av bötesbeloppet kan enligt kommissionen inte tas upp till prövning eller i vart fall inte godtas.
      105. CEF har anfört ungefär samma argument som kommissionen. CEF har tillagt att FEG bär huvudansvaret för förfarandet som sådant
         och att förfarandet hade kunnat undvikas om FEG i rätt tid hade upphört med de överträdelser för vilka sammanslutningen har
         anklagats.
      
      C –    Bedömning
      106. Enligt numera fast rättspraxis föreligger det inom konkurrensområdet en skyldighet att iaktta principen om en rimlig tidsfrist
         i de administrativa förfaranden som inleds med stöd av förordning nr 17 och som kan leda till de sanktionsåtgärder som föreskrivs
         i denna förordning.(56)
      
      1.      Inledande anmärkningar
      107. Principen om en rimlig tidsfrist är en allmän princip i gemenskapsrätten. Den grundar sig på artikel 6.1 i Europakonventionen(57) och har numera även intagits i artikel 41.1 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna(58) (Rätt till god förvaltning).(59)
      
      108. Även om kartellrättsliga förfaranden enligt förordning nr 17 inte är av straffrättslig karaktär(60) och inte avser enskilda personer utan företag har domstolen vid tillämpning på dem av principen om en rimlig tidsfrist för
         förfarandet fokuserat på Europadomstolens praxis avseende artikel 6.1 i Europakonventionen.(61) Enligt denna rättspraxis kan principen om en rimlig tidsfrist för förfarandet bli tillämplig redan långt innan det föreligger
         en formell anklagelse. Det är nämligen redan tillräckligt att en person officielltanklagas för en gärning eller att de åtgärder som på grund av misstankarna vidtas mot honom avsevärt påverkar hans situation.(62)
      
      109. På motsvarande sätt kan principen om en rimlig tidsfrist för förfarandet även i kartellrättsliga förfaranden tillämpas redan
         långt före meddelandet om anmärkningar som liknar en formell anklagelse. Frågan om och i förekommande fall när det före meddelandet
         om anmärkningar kan talas om en officiell anklagelse kan här lämnas därhän. I varje fall kan nämligen redan inom ramen för kommissionens inledande undersökningar såväl kommissionens
         kontroller enligt artikel 14 i förordning nr 17 som en begäran om upplysningar enligt artikel 11 i förordning nr 17 ”avsevärt
         påverka” de berörda företagens situation.(63)
      
      110. Sådana undersökningsåtgärder väcker nämligen som regel hos de berörda intrycket att kommissionen hyser misstankar om att de
         har åsidosatt artikel 81 EG eller artikel 82 EG. Detta gäller så mycket mer när kommissionen, som i detta fall, ger till känna
         att tredje man har lämnat in besvär till den och besvären har föranlett en misstanke som varit tillräcklig för att inleda
         undersökningar. Under sådana omständigheter är redan den begäran om upplysningar som görs hos det berörda företaget jämförbar
         med ett första förhör med den anklagade, och en kontroll hos de berörda företagen är jämförbar med en husrannsakan hos den
         anklagade.
      
      111. Som en följd av sådana undersökningsåtgärder kommer de berörda som regel redan att göra avsevärda ansträngningar för att förbereda
         sitt försvar och att framför allt försäkra sig om bistånd av advokat. I förekommande fall måste också redan fonder för eventuella
         böter bildas, och tänkbara reaktioner från affärspartner och allmänheten måste beaktas. Från denna tidpunkt står de berörda
         även inför den ovissa frågan när förfarandet mot dem skall upphöra och vilken utgång det kommer att få. De står med andra
         ord under ökad press. I denna situation ger principen om en rimlig tidsfrist för förfarandet dem ett starkare skydd än det
         som följer av preskriptionsreglerna.(64)
      
      112. Mot denna bakgrund inleds den period  som är avgörande för frågan huruvida ett administrativt kartellförfarande har pågått orimligt länge inte först med meddelandet om anmärkningar,
         utan alltid med den första undersökningsåtgärd av kommissionen som avsevärt påverkade de berörda företagens situation.(65)
      
      113. När det gäller bedömningen av tidsåtgången  för det administrativa förfarandet skall åtskillnad göras mellan två på varandra följande perioder, nämligen en första period  som börjar med att kommissionen utövar sin befogenhet att inleda en undersökning och varar fram till dess att meddelandet
         om anmärkningar skickas, och en andra period som varar från meddelandet om anmärkningar till antagandet av det slutliga beslutet.(66)
      
      114. Som framgår av domen i målet PVC II(67) är principen om en rimlig tidsfrist visserligen tillämplig på båda perioderna av förfarandet. Var och en av dessa perioder
         följer emellertid sin egen inre logik. Perioden före meddelandet om anmärkningar, som börjar med att kommissionen utövar sin
         befogenhet att inleda undersökningar, skall göra det möjligt för kommissionen att när dessa har avslutats ta ställning till
         det fortsatta förfarandet, medan följande period skall göra det möjligt för kommissionen att efter att ha hört de berörda
         slutgiltigt ta ställning till den påstådda överträdelsen. Dessa olika syften påverkar den konkreta bedömningen av om tidsåtgången
         för respektive period av förfarandet har varit rimlig. För detta ändamål skall det alltid ske en bedömning med hänsyn till
         de särskilda omständigheterna i varje enskilt ärende.(68)
      
      115. Vid bedömningen av den första perioden av förfarandet måste det vederbörligen beaktas att kommissionen behöver tillräcklig
         tid för sina inledande undersökningar för att kunna göra en ändamålsenlig prövning av misstanken om överträdelser av artikel
         81 EG eller artikel 82 EG. I annat fall skulle det finnas risk för att kommissionen i egenskap av kartellmyndighet vid tillämpningen
         av fördragets konkurrensregler alltid skulle få en försvagad ställning. Kommissionen måste också kunna prioritera olika administrativa
         förfaranden.(69) Detta gäller framför allt när de behöriga avdelningarna är tillfälligt överbelastade, men inte enbart då.
      
      116. När det gäller den andra perioden av förfarandet måste vid bedömningen hänsyn tas till att kommissionens undersökningar i
         normalfallet är avslutade i och med att meddelandet om anmärkningar avsänds och att det därefter endast gäller att vid beslutets
         antagande beakta vad som har framkommit vid hörandet av de berörda företagen. I detta skede har kommissionen redan drivit
         förfarandet så långt framåt att det därefter skulle vara oskäligt att låta de berörda företagen vara ovissa om förfarandets
         utgång längre än vad som är oundgängligen nödvändigt. I motsvarande grad strängare blir då de kriterier som skall tillämpas
         vid prövningen av tidsåtgången för förfarandet.
      
      117. I förevarande fall är det ostridigt att tidsåtgången för det administrativa förfarandet under var och en av de två perioder
         som angetts av förstainstansrätten(70) – den som löpte före meddelandet om anmärkningar och den som löpte mellan sammanträdet med parterna och antagandet av det
         ifrågasatta beslutet – var orimligt stor.
      
      118. Parterna är endast oense om huruvida förstainstansrätten, utan att göra sig skyldig till en felaktig rättstillämpning, hade
         rätt att fastställa att den orimligt stora tidsåtgången för det administrativa förfarandet såväl före som efter meddelandet
         om anmärkningar inte nödvändigtvis behövde medföra vare sig ogiltigförklaring (den första grunden) eller en ytterligare nedsättning
         av bötesbeloppet (den sjunde grunden).
      
      2.      Den första grunden: huruvida ett förfarande som pågått orimligt länge skall medföra ogiltigförklaring
      119. Inom ramen för den första grunden är FEG oense med kommissionen och intervenienterna om huruvida det ifrågasatta beslutet
         skulle ha ogiltigförklarats på grund av att vissa perioder av det administrativa förfarandet pågick under orimligt lång tid.
      
      a)      Ogiltigförklaring endast när möjligheten till försvar påverkas 
      120. Utgångspunkt för övervägandena bör vara att varje orimlig fördröjning av förfarandet från kommissionens sida utgör ett åsidosättande
         av de berörda företagens principiellt skyddade rätt till ett rättvist förfarande. För att ett sådant åsidosättande skall antas
         ha förekommit krävs det inte heller något bevis om att tidsutdräkten har medfört någon form av skada(71).
      
      121. Varje fel i förfarandet medför emellertid inte nödvändigtvis samma konsekvenser.(72) En ogiltigförklaring  av ett beslut av kommissionen på grund av de berördas rätt till ett rättvist förfarande är tvärtom påkallad endast om förfarandet
         överhuvudtaget skulle ha gett ett annat resultat om åsidosättandet inte hade förekommit.(73) (74)
      
      122. Inom konkurrensrätten påverkar ett åsidosättande av rätten till ett rättvist förfarande enligt fast rättspraxis alltid resultatet
         av förfarandet när åsidosättandet har försvårat de berörda företagens försvar.(75)
      
      123. Varje fel i förfarandet får dock inte nödvändigtvis samma konsekvenser. En ogiltigförklaring av ett beslut av kommissionen
         på grund av att förfarandet pågått orimligt länge kommer alltså endast i fråga om de berörda företagen genom anförande av
         faktiska omständigheter har kunnat visa att den orimligt stora tidsåtgången för förfarandet har påverkat deras försvar.(76) Även om domstolen ännu inte uttryckligen har fastslagit detta i en kartellrättslig  tvist(77) kan man dock finna motsvarande tankegångar i dess rättspraxis avseende jämförbara förfaranden beträffande vilka den redan
         har konstaterat ett sådant samband mellan principen om en rimlig tidsfrist och rätten till försvar.(78)
      
      124. Av detta kan man motsatsvis dra slutsatsen att en ogiltigförklaring av ett beslut av kommissionen inte heller vid ett orimligt långt förfarande är rättsligt påkallad när det inte har förebragts några faktiska omständigheter som visar att de berörda företagens möjligheter till försvar har
         påverkats och det därför inte finns något stöd för att den orimligt stora tidsåtgången för förfarandet har kunnat påverka
         innehållet i kommissionens beslut.(79) I sådana fall är det dock alltid tänkbart att bötesbeloppet sätts ned av skälighetshänsyn(80) eller att ett rimligt skadestånd beviljas,(81) förutsatt att yrkande därom har framställts.
      
      125. FEG misstar sig följaktligen i sitt påstående att en ogiltigförklaring av det ifrågasatta beslutet hade varit påkallad automatiskt
         och redan enbart på grund av den orimligt långa varaktigheten av förfarandet, oberoende av om sammanslutningens möjligheter
         till försvar hade påverkats eller ej.
      
      b)      Huruvida möjligheterna till försvar i förevarande fall har påverkats
      126. Det återstår emellertid att pröva om förstainstansrätten i förevarande fall, utan att göra sig skyldig till en felaktig rättstillämpning,
         hade fog för sin uppfattning att FEG:s möjligheter till försvar inte har påverkats. FEG har i detta sammanhang som argument
         anfört att förstainstansrätten dels inte har beaktat perioden före meddelandet om anmärkningar, dels har bortsett från de
         konkreta svårigheter inför vilka de berörda företagen står när de skall förbereda sitt försvar.
      
      127. I den överklagade domen har förstainstansrätten med rätta utgått från att de berörda företagen i ett förfarande om karteller
         kan försvara sig mot de av kommissionen framställda anklagelserna först efter meddelandet om anmärkningar. Först under denna (andra) period av förfarandet, när kommissionens undersökningar har avslutats
         och det administrativa förfarandet har antagit en kontradiktorisk karaktär, blir rätten till försvar överhuvudtaget aktuell.(82) Framför allt får de berörda företagen först då tillfälle att ta del av handlingarna. De kan också först då ta ställning till
         kommissionens anmärkningar. Den första perioden av förfarandet omfattar däremot endast kommissionens undersökningar, och de
         berörda företagen har därför då ännu ingen rätt till försvar. Om kommissionen under denna del av förfarandet vänder sig till
         de berörda företagen, t.ex. genom att begära upplysningar, är det fråga om en ren undersökningsåtgärd, inte om ett förhör.
         I detta skede av förfarandet föreligger av närliggande skäl inte heller rätten till tillgång till handlingarna, eftersom en
         sådan tillgång skulle kunna allvarligt äventyra framgången med undersökningarna och bidra till att förfarandet fördröjs i
         stället för påskyndas.
      
      128. Även om de berörda företagens rätt till försvar alltså utan tvivel uppstår först från och med meddelandet om anmärkningar, det vill säga uteslutande under den andra perioden av förfarandet, är den första perioden av det administrativa förfarandet dessförinnan likväl inte utan betydelse
         för de berörda företagens möjligheter till försvar.
      
      129. Ju längre tid som förflyter mellan de första åtgärderna för att inleda undersökningar och meddelandet om anmärkningar, desto
         mera sannolikt är det nämligen att det endast med svårighet går att skaffa fram eventuella bevis för att fria de berörda företagen
         från de anklagelser som anmärkningarna avser. Företag kan visserligen mycket väl bevara ändamålsenlig information i böcker
         och arkiv för att på så sätt vara väl förberedda inför eventuella administrativa eller rättsliga åtgärder.(83) Som FEG med rätta har påpekat kan det emellertid ju längre tiden går – oavsett om tidsutdräkten sker före eller efter meddelandet
         om anmärkningarna – bli svårare att skaffa fram friande vittnesmål, särskilt på grund av att det sker ett naturligt utbyte
         av ledande personer och andra medarbetare i företag. Detta har förstainstansrätten inte behandlat tillräckligt utförligt i
         den överklagade domen.(84)
      
      130. Redan den orimligt långa första perioden av det administrativa förfarandet kan påverka de berörda företagens senare möjligheter
         till försvar och i slutändan göra deras rätt till försvar under den andra perioden värdelös. Detta har förstainstansrätten
         bortsett från när den har konstaterat att den omständigheten att den första delen av förfarandet pågick orimligt länge ”i
         sig inte [kan] innebära” ett åsidosättande av de berörda företagens rätt till försvar.(85)
      
      131. Förstainstansrätten har alltså gjort en felaktig rättstillämpning när den under punkterna 86–93 i den överklagade domen har
         begränsat omfattningen av sin prövning till frågan ”om rätten till försvar har påverkats av den tid som denna del av förfarandet
         pågick”.(86) Förstainstansrätten skulle därutöver också ha prövat om den alltför långa varaktigheten av den första perioden, som föregick
         meddelandet om anmärkningar, kunde påverka de berörda företagens senare möjligheter till försvar, och särskilt om FEG hade
         företett en övertygande bevisning för en sådan påverkan.
      
      132. En sådan prövning innebär för övrigt ingalunda detsamma som att rätten till försvar uppkommer tidigare. Förhören med de berörda
         företagen och rätten för dem att få tillgång till handlingarna är och förblir även i fortsättningen förbehållna den andra
         perioden i förfarandet, det vill säga tiden efter meddelandet om anmärkningar. Detta utesluter dock inte att en påverkan på möjligheterna till försvar och därmed också ett åsidosättande av rätten  till försvar kan orsakas redan av orimligt långa undersökningar eller av att kommissionen en längre tid under den första perioden
         av förfarandet har underlåtit att vidta åtgärder.
      
      133. Eftersom den överklagade domen inte innehåller något fastställande i denna del och domstolen saknar tillräckliga uppgifter
         för att själv avgöra tvisten skall domen upphävas och enligt artikel 61 första stycket i stadgan för Europeiska domstolen
         återförvisas till förstainstansrätten.
      
      3.      Den sjunde grunden: nedsättning av bötesbeloppet
      134. Eftersom redan den första grunden enligt det ovan anförda skall leda till att den överklagade domen upphävs i sin helhet behandlar
         jag i det följande endast i andra hand den sjunde grunden som avser en eventuell nedsättning av bötesbeloppet.
      
      135. Genom den sjunde grunden har FEG gjort gällande att förstainstansrätten vid utövandet av sin obegränsade behörighet att göra
         en skönsmässig bedömning (artikel 229 EG och artikel 17 i förordning nr 17) har gjort ett uppenbart fel. Förstainstansrätten har enligt FEG framför allt bortsett från att ansvaret för den orimligt stora tidsåtgången för förfarandet
         åvilar kommissionen ensam och inte, som kommissionen har antagit, är delat mellan kommissionen och de berörda företagen.(87)
      
      136. Enligt fast rättspraxis ankommer det visserligen inte på domstolen att i ett överklagande göra en egen skälighetsbedömning
         av ett bötesbelopps storlek som ändrar den bedömning som förstainstansrätten med stöd av sin fulla prövningsrätt har gjort.(88) Domstolen kan emellertid pröva om förstainstansrätten har gjort ett uppenbart fel  eller har åsidosatt proportionalitetsprincipen eller likhetsprincipen.(89) I den mån som FEG har påstått att förstainstansrätten har gjort ett uppenbart fel vid sin skönsmässiga bedömning av bötesbeloppets
         storlek kan den sjunde grunden följaktligen tas upp till prövning.
      
      137. I praktiken skall ett sådant uppenbart fel  för det första antas ha skett när förstainstansrätten har tolkat omfattningen av sin behörighet att göra en skönsmässig bedömning
         enligt artikel 229 EG jämförd med artikel 17 i förordning nr 17 felaktigt. För det andra föreligger det också ett uppenbart
         fel när förstainstansrätten har underlåtit att utförligt behandla alla faktiska omständigheter och argument som i det konkreta
         fallet är av betydelse för dess beslut innan den fastställde bötesbeloppets storlek.(90)
      
      138. Vad till en början angår omfattningen av förstainstansrättens behörighet  inom ramen för artikel 229 EG skall det erinras om att kriterierna för den obegränsade behörigheten att göra en skönsmässig
         bedömning inte är desamma som för till exempel ogiltigförklaring av det ifrågasatta beslutet. Den obegränsade behörigheten
         till en skönsmässig bedömning avser inte enbart en kontroll av huruvida kommissionens beslut var rättsenligt. Vid kontrollen
         kan tvärtom även synpunkter om ändamålsenlighet och skälighet beaktas. I än högre grad skall förstainstansrätten beakta sådana
         fel under förfarandet, exempelvis ett åsidosättande av principen om en rimlig tidsfrist, vilka – som jag redan har påpekat(91) – innebär ett åsidosättande av en grundläggande rättighet, även om de innehållsmässigt inte har påverkat kommissionens beslut
         och följaktligen inte medför att detta skall ogiltigförklaras.
      
      139. Förstainstansrätten har i förevarande fall med rätta konstaterat detta och anfört att den skulle kunna ytterligare sätta ned
         bötesbeloppet enbart på grund av den orimligt stora tidsåtgången, för vilken kommissionen bar ansvaret.(92) Förstainstansrätten har följaktligen inte gjort något uppenbart fel i detta hänseende.
      
      140. Annorlunda förhåller det sig däremot med förstainstansrättens skyldighet att beakta alla faktiska omständigheter och argument av betydelse för avgörandet.
      
      141. Till de faktiska omständigheter som inom ramen av den skönsmässiga bedömningen var av betydelse för avgörandet hörde i förevarande
         fall framför allt kommissionens ansvar för den orimligt stora tidsåtgången för två perioder av det administrativa förfarandet, alltså inte endast för överskridandet av den tid som normalt behövs från sammanträdet
         med parterna till antagandet av beslutet, utan också för mer än tre års overksamhet under undersökningarna före meddelandet om anmärkningar.
      
      142. Trots att förstainstansrätten i början av den överklagade domen har fastslagit att kommissionen bar ansvaret för den orimligt
         stora tidsåtgången för båda  perioderna av det administrativa förfarandet(93) har den senare inom ramen för sin obegränsade behörighet att göra en skönsmässig bedömning endast beaktat kommissionens ansvar
         för den orimligt stora tidsåtgången enbart för den ena av de båda perioderna, nämligen den som löpte från sammanträdet med parterna till antagandet av det ifrågasatta beslutet.
         Detta framgår särskilt tydligt under punkt 436 i den överklagade domen som inleder förstainstansrättens överväganden beträffande
         bötesbeloppets storlek. Under denna punkt hänvisar förstainstansrätten enbart till punkt 85 i den överklagade domen, det vill
         säga till den passus som rör kommissionens ansvar för tidsutdräkten efter meddelandet om anmärkningar. Däremot saknas det helt någon hänvisning till punkt 77 i den överklagade domen av vilken det
         framgår att kommissionen var ansvarig för tidsutdräkten före meddelandet om anmärkningar.
      
      143. Eftersom förstainstansrätten vid prövningen av en eventuell ytterligare nedsättning av bötesbeloppet sålunda har underlåtit
         att beakta även den orimligt långa tid som förfarandet pågick före  meddelandet om anmärkningar har den uppenbart gjort en felaktig rättstillämpning av sin obegränsade behörighet att göra en
         skönsmässig bedömning enligt artikel 229 EG jämförd med artikel 17 i förordning nr 17.
      
      144. Även om den överklagade domen – i strid med nämnda uppfattning(94) – inte upphävs helt redan på den första grunden skall den på den sjunde grunden i vart fall upphävas till den del förstainstansrätten
         har ogillat FEG:s yrkande om nedsättning av det bötesbelopp som har påförts sammanslutningen. I detta fall skulle tvisten
         vara färdig för avgörande och domstolen skulle med tillämpning av artikel 61 första stycket i stadgan för EG‑domstolen själv
         kunna avgöra tvisten. Framför allt skulle domstolen själv kunna slutligt avgöra frågan om nedsättning av det av kommissionen
         påförda bötesbeloppet.(95)
      
      145. I förevarande fall har kommissionen i det ifrågasatta beslutet vid beräkningen av bötesbeloppets storlek redan själv gjort
         en minskning med 100 000 euro. Kommissionen har emellertid inte gjort någon åtskillnad mellan de olika oegentligheter under
         förfarandet som nämns i beslutet. Det går därför inte att urskilja vilken del av beloppet 100 000 euro som faller på den orimligt
         stora tidsåtgången för förfarandet. Inte heller har kommissionen gjort någon åtskillnad mellan de två perioderna av det administrativa
         förfarandet. Den har inte heller beaktat att den så som förstainstansrätten har fastslagit ensam var ansvarig för den orimligt
         stora tidsåtgången under båda perioderna.(96) Vid detta förhållande synes åsidosättandet av FEG:s rätt till ett rättvist förfarande inte ha beaktats tillräckligt genom
         den av kommissionen själv företagna minskningen vid beräkningen av bötesbeloppet.
      
      146. Mot denna bakgrund skulle en ytterligare nedsättning av bötesbeloppet vara motiverad. Utgångsbelopp skulle då kunna vara beloppet
         50 000 euro med vilket domstolen nedsatte böterna i domen i målet Baustahlgewebe.(97) I nämnda mål var det av kommissionen ursprungligen påförda bötesbeloppet till sin storleksordning jämförbart med det belopp
         som har påförts FEG.
      
      147. I förevarande fall bör dessutom särskilt avseende fästas vid att förstainstansrätten har fastslagit att kommissionen är ansvarig
         för ett skede av overksamhet under mer än tre år. Det förefaller därför rimligt att för varje helt år av denna overksamhet
         under perioden före meddelandet om anmärkningar minska bötesbeloppet med det nämnda beloppet 50 000 euro vilket alltså skulle innebära en sammanlagd
         minskning med 150 000 euro. Vidare bör den orimligt stora tidsåtgången under den andra perioden efter meddelandet om anmärkningar skäligen gottgöras med ytterligare 50 000 euro. Sammanräknat blir detta ett totalbelopp om 200 000
         euro med vilket domstolen alltså skulle kunna reducera det påförda bötesbeloppet 4,4 miljoner euro.
      
      D –    Slutsats såvitt avser den första och den sjunde grunden 
      148. Enligt den här gjorda bedömningen skall den första grunden(98) leda till att den överklagade domen upphävs i sin helhet och målet återförvisas till förstainstansrätten.
      
      149. Om domstolen emellertid, i strid med nämnda uppfattning, kommer till slutsatsen att överklagandet inte kan bifallas på den
         första grunden, skall den överklagade domen likväl på den sjunde grunden(99) i vart fall upphävas till den del förstainstansrätten har ogillat FEG:s begäran om nedsättning av det bötesbelopp som har
         påförts sammanslutningen. I sistnämnda fall skall domstolen nedsätta bötesbeloppet och ogilla överklagandet i övrigt.
      
      VI – Rättegångskostnader
      150. I artikel 122 första stycket i rättegångsreglerna föreskrivs att domstolen, när överklagandet ogillas eller när överklagandet
         bifalls och domstolen slutligt avgör målet, skall besluta om rättegångskostnaderna.
      
      151. Eftersom målet enligt mitt förslag på den första grunden i sin helhet skall återförvisas till förstainstansrätten skall emellertid
         beslutet om rättegångskostnaderna anstå.(100)
      
      VII – Förslag till avgörande
      152. På grund av vad jag har anfört i det föregående föreslår jag att domstolen skall meddela följande dom:
      1)      Europeiska gemenskapernas förstainstansrätts dom av den 16 december 2003 i de förenade målen T-5/00 och T-6/00 upphävs.
      2)      Målet återförvisas till förstainstansrätten.
      3)      Beslut om rättegångskostnader kommer att meddelas senare.
      1 –	Originalspråk: tyska.
      
      2 –	Kommissionens beslut 2000/117/EG av den 26 oktober 1999 om ett förfarande enligt artikel 81 i EG-fördraget (Ärende IV/33.884
         – Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied och Technische Unie, delgivet med nr K(1999)3439,
         EGT L 39, 2000, s. 1.
      
      3 –	Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied m.fl. mot kommissionen (REG 2003, s. II-5761).
      
      4 –	Domen har överklagats till domstolen även av TU (mål C-113/04 P). Se i detta hänseende mitt förslag till avgörande av denna
         dag.
      
      5 –	Rådets förordning nr 17 av den 6 februari 1962, Första förordningen om tillämpning av fördragets artiklar 85 och 86 (EGT
         13, 1962, s. 204; svensk specialutgåva, område 8, volym 1, s. 8). Förordningen har sedan dess visserligen ersatts av rådets
         förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget
         (EGT L 1, 2003, s. 1). Sistnämnda förordning trädde emellertid inte i kraft förrän den 1 maj 2004, varför i förevarande fall
         enbart förordning nr 17 fortfarande är tillämplig.
      
      6 –	Nederlandse Vereniging van Alleenvertegenwoordigers op Elektrotechnisch Gebied.
      
      7 –	Se skälen 151–153 i det ifrågasatta beslutet.
      
      8 –	Mål T-5/00.
      
      9 –	Mål T-6/00.
      
      10 –	I mål T-6/00 yrkade TU i andra hand dessutom att beslutet skulle upphävas till den del det avsåg överträdelser av artikel
         81.3 EG.
      
      11 –	Beslut av förstainstansrättens ordförande den 14 december 2000 i mål T‑5/00 R, FEG mot kommissionen (REG 2000, s. II‑4121),
         och av domstolens ordförande den 23 mars 2001 i mål C‑7/01 P (R), FEG mot kommissionen (REG 2001, s. I‑2559).
      
      12 –	Beslut av den 16 oktober 2000 i målen T-5/00 och T-6/00.
      
      13 –	Se endast dom av den 15 september 2005 i mål C-37/03 P, BioID mot harmoniseringsbyrån (REG 2005, s. I-0000), punkterna
         43 och 53, och av den 7 januari 2004 i de förenade målen C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P och C‑219/00 P,
         Aalborg Portland m.fl. mot kommissionen, kallad Cementdomen (REG 2004, s. I‑123), punkterna 47–49.
      
      14 –	Dom av den 4 juli 2000 i mål C‑352/98 P, Bergaderm och Goupil mot kommissionen (REG 2000, s. I-5291), punkt 35, av den
         23 mars 2004 i mål C‑234/02 P, Europäischer Bürgerbeauftragter mot Lamberts (REG 2004, s. I‑2803), punkt 77, och av den 30
         juni 2005 i mål C‑286/04 P, Eurocermex mot harmoniseringsbyrån (REG 2005, s. I‑0000), punkt 50.
      
      15 –	Se även punkt 209 i den överklagade domen.
      
      16 –	Dom av den 7 maj 1998 i mål C‑401/96 P, Somaco mot kommissionen (REG 1998, s. I‑2587), punkt 53, och av den 17 december
         1998 i mål C‑185/95 P, Baustahlgewebe mot kommissionen (REG 1998, s. I‑8417), punkt 25. Se, för ett liknande resonemang, även
         dom av den 7 juli 2005 i mål C‑208/03 P, Le Pen mot parlamentet (REG 2005, s. I‑0000), punkt 45.
      
      17 –	Se punkt 141 som inleder avsnitt II.B.I.b i den överklagade domen.
      
      18 –	Se helhetsbedömningen av ifrågavarande avsnitt, särskilt punkt 210 i den överklagade domen.
      
      19 –	Punkt 402 i den överklagade domen.
      
      20 –	Punkt 406 i den överklagade domen.
      
      21 –	Se punkt 21 i förevarande förslag till avgörande.
      
      22 –	Även sista meningen i punkt 7 i överklagandet kan uppfattas på detta sätt.
      
      23 –	Se punkt 20 i förevarande förslag till avgörande.
      
      24 –	Dom av den 14 juli 2005 i de förenade målen C‑65/02 P och C‑73/02 P, ThyssenKrupp mot kommissionen (REG 2005, s. I‑0000),
         punkt 31.
      
      25 –	Cementdomen (ovan fotnot 13), punkterna 55–57.
      
      26 –	Punkterna 338 och 339 i den överklagade domen.
      
      27 –	Cementdomen (ovan fotnot 13), punkterna 258 och 260.
      
      28 –	Punkt 342 i den överklagade domen.
      
      29 –	Se punkt 20 i förevarande förslag till avgörande.
      
      30 –	Se i detta hänseende punkterna 30–41 i förevarande förslag till avgörande.
      
      31 –	Se i detta hänseende vad som anförts beträffande den tredje grunden, särskilt under punkterna 36–40 i förevarande förslag
         till avgörande.
      
      32 –	Cementdomen (ovan fotnot 13), punkt 261.
      
      33 –	Dom av den 8 juli 1999 i mål C‑49/92 P, kommissionen mot Anic Participazioni (REG 1999, s. I‑4125), punkt 118.
      
      34 –	Se punkt 20 i förevarande förslag till avgörande.
      
      35 –	Se punkt 20 i förevarande förslag till avgörande.
      
      36 –	Se skäl 119 i det ifrågasatta beslutet.
      
      37 –	FEG har som komplettering också åberopat punkterna 126, 225–231 samt punkterna 391 och 392 i den överklagade domen.
      
      38 –	Se punkt 20 i förevarande förslag till avgörande.
      
      39 –	Domstolens dom av den 31 mars 1993 i de förenade målen C‑89/85, C‑104/85, C‑114/85, C‑116/85, C‑117/85 och C‑125/85–C‑129/85,
         Ahlström mot kommissionen, kallad domen i målet Pappersmassa I (REG 1993, s. I‑1307; svensk specialutgåva, volym 14, s. I‑111),
         punkt 27, och förstainstansrättens dom av den 15 mars 2000 i de förenade målen T‑25/95, T‑26/95, T‑30/95, T‑31/95, T‑32/95,
         T‑34/95, T‑35/95, T‑36/95, T‑37/95, T‑38/95, T‑39/95, T‑42/95, T‑43/95, T‑44/95, T‑45/95, T‑46/95, T‑48/95, T‑50/95, T‑51/95,
         T‑52/95, T‑53/95, T‑54/95, T‑55/95, T‑56/95, T‑57/95, T‑58/95, T‑59/95, T‑60/95, T‑61/95, T‑62/95, T‑63/95, T‑64/95, T‑65/95,
         T‑68/95, T‑69/95, T‑70/95, T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 och T‑104/95, Cimenteries CBR mot kommissionen (REG 2000, s. II‑491),
         punkt 1325.
      
      40 –	Punkt 226 i den överklagade domen.
      
      41 –	Punkt 231 i den överklagade domen.
      
      42 –	Punkt 236 i den överklagade domen.
      
      43 –	Se i detta hänseende punkterna 30–41 i förevarande förslag till avgörande.
      
      44 –	Se särskilt punkterna 406 och 413 i den överklagade domen.
      
      45 –	Se punkt 20 i förevarande förslag till avgörande.
      
      46 –	Punkterna 73 och 74 i den överklagade domen.
      
      47 –	Punkt 77 i den överklagade domen.
      
      48 –	Punkterna 78 och 79 i den överklagade domen.
      
      49 –	Punkt 84 i den överklagade domen.
      
      50 –	Punkterna 85 och 93 i den överklagade domen.
      
      51 –	Punkterna 86–93 i den överklagade domen.
      
      52 –	Nedan kallad Europadomstolen.
      
      53 –	Den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, undertecknad den 4
         november 1950 i Rom.
      
      54 –	FEG har både skriftligen och muntligen åberopat Europadomstolens dom av den 5 februari 1980, Deweer (serie A, nr 35, s. 24, § 46),
         av den 15 juli 1982, Eckle (serie A, nr 51, s. 33, § 73), och av den 22 maj 1998, Hozee mot Nederländerna (Recueil des arrêts et décisions  1998-III, § 43).
      
      55 –	Skäl 152 i det ifrågasatta beslutet.
      
      56 –	Dom av den 15 oktober 2002 i de förenade målen C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P, C‑252/99 P och
         C‑254/99 P, Limburgse Vinyl Maatschappij m.fl. mot kommissionen, kallad domen i målet PVC II (REG 2002, s. I-8375), punkt
         179.
      
      57 –	Se, för ett liknande resonemang, domarna i målen Baustahlgewebe (ovan fotnot 16), punkt 21, och PVC II (ovan fotnot 56),
         punkterna 170 och 171. Domstolen har emellertid också konstaterat ”att iakttagandet av den kontradiktoriska principen liksom
         principen för övriga garantier som uppställs i artikel 6.1 i Europakonventionen endast avser domstolsförfarandet vid en domstol”
         (Cementdomen, ovan fotnot 13, punkt 70). Därav kan man dra slutsatsen att i varje fall en direkt tillämpning av artikel 6.1 i Europakonventionen inte kommer i fråga under det administrativa förfarandet.
      
      58 –	EGT C 364, 2000, s. 1. Stadgan om de grundläggande rättigheterna medför som sådan visserligen ännu inte några bindande
         rättsverkningar som är jämförbara med primärrättens. Som rättskälla ger den likväl upplysning om de gemenskapsrättsligt garanterade
         grundläggande rättigheterna. Se i detta hänseende redan mina förslag till avgörande av den 8 september 2005 inför domen i
         mål C‑540/03, parlamentet mot rådet (REG 2005, s. I‑0000), punkt 108, och av den 14 oktober 2004 inför domen i de förenade
         målen C‑387/02, C‑391/02 och C-3/02, Berlusconi m.fl. (REG 2004, s. I-0000), fotnot 83. Se, för ett liknande resonemang, även
         förslagen till avgörande av generaladvokaten Poiares Maduro av den 29 juni 2004 inför domen i mål C‑181/03 P, Nardone (REG
         2004, s. I-0000), punkt 51, av generaladvokaten Mischo av den 20 september 2001 inför domen i de förenade målen C‑20/00 och
         C‑64/00, Booker Aquaculture och Hydro Seafood (REG 2003, s. I‑7411), punkt 126, av generaladvokaten Tizzano av den 8 februari
         2001 inför domen i mål C‑173/99, BECTU (REG 2001, s. I-4881, på s. I-4883), punkt 28, och av generaladvokaten Léger av den
         10 juli 2001 inför domen i mål C‑353/99 P, Hautala (REG 2001, s. I‑9565), punkterna 82 och 83. Mera tveksam i detta hänseende
         är generaladvokaten Alber i förslag till avgörande av den 24 oktober 2002 inför domen i mål  C‑63/01, Evans (REG 2003, s. I‑14447),
         punkt 80.
      
      59 –	I förevarande fall kan stadgan av tidsmässiga skäl ännu inte tillämpas, eftersom den tillkännagavs först efter det att
         det ifrågasatta beslutet hade antagits. För framtiden skall det i kartellrättsliga förfaranden dock beaktas att kommissionen
         har bundit sig själv genom att högtidligt förplikta sig att iaktta stadgan om de grundläggande rättigheterna (förklaring av
         ordföranden för Europeiska gemenskapernas kommission Romano Prodi med anledning av Europeiska rådets möte i Nice den 7 december
         2000). Se även skäl 37 i förordning nr 1/2003.
      
      60 –	Se artikel 15.4 i förordning nr 17.
      
      61 –	Domen i målet PVC II (ovan fotnot 56), punkt 182.
      
      62 –	På franska: ”[L]a période à prendre en considération … débute dès qu’une personne se trouve officiellement inculpée ou lorsque les actes
            effectués par les autorités de poursuite en raison des soupçons qui pèsent contre elle ont des répercussions importantes sur
            sa situation.” Och på engelska: ”[T]he period to be taken into consideration … begins at the time when formal charges are brought against a person or when
            that person has otherwise been substantially affected by actions taken by the prosecuting authorities as a result of a suspicion
            against him.” Se dom av Europadomstolen i stor sammansättning av den 17 december 2004, Pedersen och Baadsgaard mot Danmark i mål nr 49017/99,
         § 44. Se även redan Europadomstolens domar av den 16 juli 1971, Ringeisen (serie A, nr 13, § 110) och av den 10 december 1982,
         Corigliano, (serie A, nr 57, § 34) samt den rättspraxis som har åberopats ovan i fotnot 54.
      
      63 –	Domen i målet PVC II (ovan fotnot 56), punkt 182.
      
      64 –	Beträffande preskription för förfaranden enligt konkurrensreglerna, se hittills rådets förordning (EEG) nr 2988/74 av den 26 november
         1974 om preskriptionstider i fråga om förfaranden och verkställande av påföljder enligt Europeiska ekonomiska gemenskapens
         transport- och konkurrensregler (EGT L 319, s. 1; svensk specialutgåva, område 8, volym 1, s. 48) och för framtida fall artikel
         25 i förordning nr 1/2003.
      
      65 –	Domen i målet PVC II (ovan fotnot 56), punkt 182. Av annan uppfattning är generaladvokaten Mischo, som i sitt förslag till
         avgörande av den 25 oktober 2001 inför domen i målet PVC II, (REG 2002, s. I-8375), punkt 40 och följande punkter, har hävdat
         att perioden före meddelandet om anmärkningar inte skall beaktas.
      
      66 –	Domen i målet PVC II (ovan fotnot 56), punkterna 181–183.
      
      67 –	Ibidem, punkterna 182–184.
      
      68 –	Beträffande tillämpliga kriterier, se domarna i målen PVC II (ovan fotnot 56), punkterna 187 och 188, och Baustahlgewebe
         (ovan fotnot 16), särskilt punkt 29.
      
      69 –	Se, för ett liknande resonemang, även förstainstansrättens dom av den 18 september 1992 i mål  T‑24/90, Automec mot kommissionen
         (REG 1992, s. II‑2223; svensk specialutgåva, volym 13, s. II-61), punkt 77, och dom av den 4 mars 1999 i mål C‑119/97 P, Ufex
         m.fl. mot kommissionen (REG 1999, s. I‑1341), punkt 88.
      
      70 –	Se punkt 95 i förevarande förslag till avgörande.
      
      71 –	Se till exempel domarna i målen PVC II (ovan fotnot 56), punkterna 191–200, och målet Baustahlgewebe (ovan fotnot 16),
         punkterna 26–48. I båda fallen var uteslutande rimligheten av den tid rättegången pågick föremål för bedömning. När det gäller
         Europadomstolens praxis se bland annat domen i målet Corigliano (ovan fotnot 62), § 31.
      
      72 –	Även Europadomstolen har, i dom av den 9 december 1994 i målet Schouten och Meldrum mot Nederländerna (serie A, nr 304,
         § 75), principiellt godtagit att den lämpliga sanktionen för ett åsidosättande av principen om en rimlig tidsfrist för förfarandet
         skall avgöras enligt respektive rättssystem. På franska : ”… il appartient en principe aux juridictions nationales de juger ce que doit être, en vertu de leur système juridique, la sanction
            appropriée pour une violation, imputable à l’une des parties, de l’exigence d’un ’délai raisonnable’ …” Och på engelska: ”… it is in principle for the national courts to decide what the appropriate sanction should be under their legal system for
            a breach attributable to one of the parties of the ’reasonable time’ …”
      
      73 –	Ett sådant annat resultat skulle till exempel kunna vara att överträdelserna betraktas som mindre allvarliga, att bötesbeloppet
         blir lägre eller också i att åsidosättandet inte längre påtalas.
      
      74 –	Se bland annat dom av den 10 juli 1980 i mål 30/78, Distillers mot kommissionen (REG 1980, s. 2229), punkt 26 (beträffande
         hörande av den rådgivande kommittén), av den 14 februari 1990 i mål C‑301/87, Frankrike mot kommissionen (REG 1990, s. I‑307;
         svensk specialutgåva, volym 10, s. 303), punkt 31 (avseende åsidosättande av rätten att yttra sig), av den 25 oktober 2005
         i de förenade målen C‑465/02 och C‑466/02, Tyskland och Danmark mot kommissionen (REG 2005, s. I‑0000), punkterna 36–40 (avseende
         bestämmande av en generisk beteckning i en föreskrivande kommitté), och domen i målet PVC II (ovan fotnot 56), punkterna 315–328
         (avseende rätten till tillgång till handlingar). Se även, beträffande valet av korrekt rättslig grund och lagstiftningsförfarande,
         dom av den 11 september 2003 i mål C‑211/01, kommissionen mot rådet (REG 2003, s. I‑8913), punkt 52, och mitt förslag till
         avgörande av den 26 maj 2005 inför domen i mål C‑94/03, kommissionen mot rådet (REG 2005, s. I‑0000), punkt 53.
      
      75 –	Se, för ett liknande resonemang såvitt avser åsidosättande av rätten att få tillgång till handlingar, endast dom av den 8 juli
         1999 i mål C‑51/92 P, Hercules Chemicals mot kommissionen, (REG 1999, s. I‑4235), punkterna 77 och 82, och domen i målet PVC II
         (ovan fotnot 56), punkterna 315–317 och 321–323.
      
      76 –	Se, för ett liknande resonemang såvitt avser åsidosättande av rätten till tillgång till handlingar, bland annat domen i
         målet PVC II (ovan fotnot 56), punkterna 318 och 324, och Cementdomen (ovan fotnot 13), punkterna 73–75 och 131.
      
      77 –	Se emellertid generaladvokaten Mischos förslag till avgörande av den 25 oktober 2001 inför domen i mål C‑250/99 (ovan fotnot
         65), punkterna 76, 80 och 83.
      
      78 –	Se i detta hänseende dom av den 15 juli 2004 i mål C‑501/00, Spanien mot kommissionen (REG 2004, s. I‑6717), punkterna
         52, 57 och 58, avseende exportstöd till företag inom Europeiska kol- och stålgemenskapen, samt dom (om fördragsbrott) av den
         21 januari 1999 i mål C‑207/97, kommissionen mot Belgien (REG 1997, s. I‑275), punkterna 25–27, och dom av den 16 maj 1991
         i mål C‑96/89, kommissionen mot Nederländerna (REG 1991, s. I‑2461), punkterna 15 och 16.
      
      79 –	Se, för ett liknande resonemang, även domen i målet Baustahlgewebe (ovan fotnot 16), punkt 49, där domstolen funnit att
         en dom av förstainstansrätten inte skulle upphävas trots att rättegången hade pågått orimligt länge, när det inte fanns något
         som tydde på att rättegångens varaktighet hade påverkat tvistens lösning. Se dessutom generaladvokaten Mischos förslag till
         avgörande (ovan fotnot 65), punkterna 75–78 och 84–85.
      
      80 –	Se även domen i målet Baustahlgewebe (ovan fotnot 16), punkterna 48 och 141–143 och punkterna 136–150 i förevarande förslag
         till avgörande.
      
      81 –	Se även generaladvokaten Mischos förslag till avgörande inför domen i mål C‑250/99 P (ovan fotnot 65), punkt 79. Beträffande
         möjligheten att föra talan om skadestånd, se förstainstansrättens dom av den 20 april 1999 i de förenade målen T‑305/94, T‑306/94,
         T‑307/94, T‑313/94, T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 och T‑335/94, Limburgse Vinyl Maatschappij m.fl. mot
         kommissionen (REG 1999, s. II‑931), punkt 122, bekräftad genom domstolens dom i målet PVC II (ovan fotnot 56), punkterna 173–178.
      
      82 –	Ett liknande resonemang förs i fast rättspraxis. Se endast domen i målet Hercules Chemicals (ovan fotnot 75), punkt 75,
         och domen i målet PVC II (ovan fotnot 56), punkterna 315 och 316.
      
      83 –	Se, för ett liknande resonemang, punkt 87 i den överklagade domen.
      
      84 –	Problemet med ombyte av personal hade FEG berört redan i förfarandet i första instans (mål T‑5/00) i punkt 46 i sin ansökan
         och i punkt 49 i sin replik. Förstainstansrätten har emellertid inte med ett ord berört detta i den överklagade domen, inte
         heller indirekt under punkterna 86–93.
      
      85 –	Punkterna 78 och 79 i den överklagade domen.
      
      86 –	Punkt 86 i den överklagade domen. Beträffande omfattningen av prövningen, se även punkt 93 i den överklagade domen. 
      
      87 –	Skäl 152 i det ifrågasatta beslutet.
      
      88 –	Dom av den 28 juni 2005 i de förenade målen C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P–C-208/02 P och C‑213/02 P, Dansk Rørindustri
         m.fl. (REG 2005, s. I‑0000), punkt. 245. Se även dom av den 6 april 1995 i mål C‑310/93 P, BPB Industries och British Gypsum
         mot kommissionen (REG 1995, s. I‑865), punkt 34, av den 16 november 2000 i mål C‑291/98 P, Sarrió mot kommissionen (REG 2000,
         s. I‑9991), punkt 73, samt domarna i målen Baustahlgewebe (ovan fotnot 16), punkt 129, och PVC II (ovan fotnot 56), punkt
         614.
      
      89 –	Cementdomen (ovan fotnot 13), punkt 365.
      
      90 –	Se, för ett liknande resonemang, domarna i målen Dansk Rørindustri (ovan fotnot 88), punkterna 244 och 303, och Baustahlgewebe
         (ovan fotnot 16), punkt 128.
      
      91 –	Se punkterna 118–122 i förevarande förslag till avgörande.
      
      92 –	Se punkt 436 i den överklagade domen.
      
      93 –	Se punkterna 77 och 85 i den överklagade domen.
      
      94 –	Se i detta hänseende vad jag har anfört om den första grunden under punkterna 117–131 i förevarande förslag till avgörande.
      
      95 –	Så gjorde domstolen till exempel i Cementdomen (ovan fotnot 13), punkterna 384 och 385.
      
      96 –	Skälen 151–153 i det ifrågasatta beslutet.
      
      97 –	Domen i målet Baustahlgewebe (ovan fotnot 16), särskilt punkt 141.
      
      98 –	Punkterna 117–131 i förevarande förslag till avgörande.
      
      99 –	Se i detta hänseende punkterna 132–145 i förevarande förslag till avgörande.
      
      100 –	Se i detta hänseende till exempel dom av den 16 november 2000 i mål C‑279/98 P, Cascades mot kommissionen (REG 2000, s. I‑9693),
         punkt 82, av den 3 juli 2003 i de förenade målen C‑83/01 P, C‑93/01 P och C‑94/01 P, Chronopost m.fl. mot Ufex m.fl. (REG
         2003, s. I‑6993), punkt 45, och av den 29 april 2004 i mål C‑111/02 P, parlamentet mot Reynolds (REG 2004, s. I‑5475), punkt 3
         i domslutet.