CELEX: 62007CJ0125
Language: pl
Date: 2009-09-24
Title: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 24 września 2009 r.#Erste Group Bank AG i in. przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich.#Odwołanie − Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki − Ustalanie przez austriackie banki stóp oprocentowania kredytów i lokat − „Klub Lombard” − Wpływ na handel pomiędzy państwami członkowskimi − Metoda ustalania grzywien − Sukcesja przedsiębiorstw − Rzeczywisty wpływ na rynek − Wprowadzenie kartelu w życie.#Sprawy połączone C-125/07 P, C-133/07 P, C-135/07 P i C-137/07 P.

Sprawy połączone C‑125/07 P, C‑133/07 P, C‑135/07 P i C‑137/07 P
      Erste Group Bank AG, dawniej Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, i in.
      przeciwko
      Komisji Wspólnot Europejskich
      Odwołanie – Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki – Ustalanie przez austriackie banki stóp oprocentowania kredytów i lokat – „Klub Lombard” – Wpływ na handel pomiędzy państwami członkowskimi – Metoda ustalania grzywien – Sukcesja przedsiębiorstw – Rzeczywisty wpływ na rynek – Wprowadzenie kartelu w życie
      Streszczenie wyroku
      1.        Konkurencja – Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki – Porozumienia między przedsiębiorstwami – Wpływ na handel między
            państwami członkowskimi – Kryteria – Praktyki ograniczające rozciągające się na całe terytorium danego państwa członkowskiego
            – Istnienie silnego domniemania wpływu na handel 
      (art. 81 ust. 1 WE)
      2.        Konkurencja – Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki – Wpływ na handel między państwami członkowskimi – Kryteria oceny
            – Ogólny kartel obejmujący niemal wszystkie instytucje bankowe danego państwa członkowskiego i dotyczący szerokiej gamy produktów
            i usług bankowych 
      (art. 81 ust. 1 WE)
      3.        Konkurencja – Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki – Wytyczenie granic rynku – Przedmiot
      (art. 81 ust. 1 WE, art. 82 WE)
      4.        Konkurencja – Reguły wspólnotowe – Naruszenia – Przypisanie – Osoba prawna odpowiedzialna za prowadzenie przedsiębiorstwa
            w trakcie naruszenia –Zniknięcie
      5.        Konkurencja – Grzywny – Kwota – Ustalenie – Kryteria – Waga naruszenia 
      (rozporządzenie Rady nr 17, art. 15 ust. 2; komunikat Komisji 98/C 9/03)
      6.        Konkurencja – Grzywny – Kwota – Ustalenie – Kryteria – Rzeczywisty wpływ na rynek
      (rozporządzenie Rady nr 17, art. 15 ust. 2; komunikat Komisji 98/C 9/03, pkt 1 A akapit pierwszy)
      7.        Konkurencja – Grzywny – Kwota – Ustalenie – Kryteria – Waga naruszenia – Porozumienie horyzontalne w sprawie cen – Bardzo
            poważne naruszenie
      (art. 81 ust. 1 WE, komunikat Komisji 98/C 9/03)
      8.        Konkurencja – Grzywny – Kwota – Ustalenie – Podział zainteresowanych przedsiębiorstw na kategorie – Przesłanki
      (rozporządzenie Rady nr 17, art. 15 ust. 2; komunikat Komisji 98/C 9/03, pkt 1 A akapity czwarty i szósty)
      9.        Konkurencja – Grzywny – Kwota – Ustalenie – Podział zainteresowanych przedsiębiorstw na kategorie – Przesłanki
      (rozporządzenie Rady nr 17, art. 15 ust. 2; komunikat Komisji 98/C 9/03, pkt 1 A)
      10.      Konkurencja – Grzywny – Kwota – Ustalenie – Kryteria – Okoliczności łagodzące 
      (rozporządzenie Rady nr 17, art. 15 ust. 2; komunikat Komisji 98/C 9/03, pkt 3)
      11.      Konkurencja – Grzywny – Kwota – Ustalenie – Nienałożenie lub obniżenie grzywny w zamian za współpracę przedsiębiorstwa, któremu
            zarzucono naruszenie – Konieczność zaistnienia zachowania, które ułatwiło Komisji stwierdzenie wystąpienia naruszenia
      (rozporządzenie Rady nr 17, art. 15 ust. 2; komunikat Komisji 96/C 207/04)
      12.      Odwołanie – Właściwość Trybunału – Wyrok Sądu dotyczący ustalenia grzywny w dziedzinie konkurencji 
      (art. 81 WE; rozporządzenie Rady nr 17, art. 15)
      13.      Prawo wspólnotowe – Zasady – Prawo do obrony – Przestrzeganie w ramach postępowania administracyjnego – Konkurencja
      (rozporządzenie Rady nr 17, art. 11 ust. 2, 5)
      14.      Konkurencja – Grzywny – Kwota – Ustalenie – Nienałożenie lub obniżenie grzywny w zamian za współpracę przedsiębiorstwa, któremu
            zarzucono naruszenie – Konieczność zaistnienia zachowania, które ułatwiło Komisji stwierdzenie wystąpienia naruszenia
      (rozporządzenie Rady nr 17, art. 15 ust. 2; komunikat Komisji 96/C 207/04)
      15.      Konkurencja – Postępowanie administracyjne – Pismo w sprawie przedstawienia zarzutów – Charakter prawny – Charakter przygotowawczy
      (rozporządzenie Rady nr 17)
      1.        Aby decyzja, porozumienie lub praktyka były w stanie wpłynąć na handel między państwami członkowskimi, muszą one pozwolić
         – na podstawie całokształtu obiektywnych okoliczności prawnych lub faktycznych – na przewidzenie z wystarczającym stopniem
         prawdopodobieństwa, że mogą one wywrzeć wpływ bezpośredni lub pośredni, rzeczywisty lub potencjalny na przepływy handlowe
         między państwami członkowskimi i to w taki sposób, iż budzą obawy, że mogą one przeszkodzić w realizacji jednolitego rynku
         między państwami członkowskimi. Ponadto konieczne jest, by wpływ ten nie był nieznaczny. W konsekwencji wpływ na wymianę wewnątrz
         Wspólnoty wynika zwykle z kombinacji wielu czynników, które wzięte z osobna niekoniecznie byłyby decydujące. W celu zbadania,
         czy porozumienie ma znaczący wpływ na handel między państwami członkowskimi, należy zbadać je w jego kontekście gospodarczym
         i prawnym.
      
      Fakt, iż porozumienie ma na celu jedynie wprowadzanie do obrotu produktów w jednym państwie członkowskim, nie wystarcza dla
         wykluczenia możliwości wpłynięcia na handel między państwami członkowskimi. Skutkiem porozumienia rozciągającego się na całe
         terytorium danego państwa członkowskiego jest bowiem, z samej jego istoty, umacnianie podziałów rynków na poziomie krajowym
         i tym samym utrudnianie wzajemnej penetracji gospodarczej, której ma służyć traktat WE. W przypadku takiego porozumienia istnieje
         silne domniemanie wpływu na handel między państwami członkowskimi, przy czym może ono być obalone tylko wówczas, kiedy analiza
         cech charakterystycznych porozumienia i warunków gospodarczych, w jakich zostało zawarte, wykaże sytuację przeciwną. Sąd wspólnotowy
         może zatem, bez przenoszenia ciężaru dowodu, lecz w ramach wykonywania swoich uprawnień do oceny okoliczności faktycznych,
         stwierdzić, że takie domniemanie nie zostało obalone.
      
      (por. pkt 36–39, 43)
      2.        Ogólny kartel dotyczący zasadniczej części podmiotów należących do sektora finansowego danego państwa członkowskiego i szerokiej
         gamy produktów i usług bankowych, oparty na porozumieniu co do zasady, zmierzający do wyeliminowania konkurencji w zakresie
         cen i wdrażania w ramach spotkań jak również różnych okrągłych stołów, poświęconych poszczególnym produktom, stanowi jedno
         naruszenie uzasadniające i wymagające przeprowadzenia całościowego badania zdolności całego tego kartelu do wpłynięcia na
         handel wewnątrzwspólnotowy. Nie ma zatem potrzeby zbadania oddzielnie zdolności każdego z okrągłych stołów do wywarcia wpływu
         na handel między państwami członkowskimi.
      
      (por. pkt 55–56, 59)
      3.        Definicja rynku nie odgrywa tej samej roli w zależności od tego, czy stosowany jest art. 81 WE, czy art. 82 WE. W związku
         z tym definicja właściwego rynku jest pozbawiona znaczenia dla sprawy, gdy Komisja dojdzie do wniosku, że rozpatrywane porozumienie
         zakłóca konkurencję i może znacząco wpłynąć na handel pomiędzy państwami członkowskimi.
      
      (por. pkt 60)
      4.        Jeżeli przedsiębiorstwo naruszy reguły konkurencji, ponosi za to odpowiedzialność zgodnie z zasadą odpowiedzialności osobistej.
      
      Podmiot, który nie popełnił naruszenia, może jednak zostać ukarany za jego popełnienie, po pierwsze wtedy, gdy podmiot popełniający
         naruszenie przestaje istnieć pod względem prawnym. W istocie jeżeli podmiot, który popełnił naruszenie reguł konkurencji,
         podlega zmianom prawnym lub organizacyjnym, skutkiem tych zmian niekoniecznie jest utworzenie nowego przedsiębiorstwa, zwolnionego
         z odpowiedzialności za działania sprzeczne z regułami konkurencji poprzedniego podmiotu, jeżeli między tymi podmiotami zachodzi
         tożsamość z gospodarczego punktu widzenia.
      
      Po drugie niezgodne z zasadami konkurencji zachowanie przedsiębiorstwa można przypisać innemu przedsiębiorstwu wtedy, gdy
         zachowanie tego pierwszego przedsiębiorstwa na rynku nie jest wynikiem autonomicznej decyzji, ale zasadniczo zastosowania
         wytycznych wydanych przez to drugie przedsiębiorstwo ze względu na istniejące między nimi powiązania natury ekonomicznej i prawnej.
         Zatem okoliczność, że spółka zależna ma odrębną osobowość prawną, nie wystarcza, by wykluczyć możliwość przypisania jej zachowania
         spółce dominującej.
      
      W tym względzie Komisja ma wybór, czy sankcję nałoży na spółkę zależną uczestniczącą w naruszeniu, czy na spółkę dominującą,
         która ją kontrolowała w okresie, o którym mowa w decyzji. Komisja nie jest zobowiązana do sprawdzenia w pierwszej kolejności,
         czy zostały spełnione przesłanki do przypisania odpowiedzialności za naruszenie spółce dominującej kontrolującej przedsiębiorstwo,
         które popełniło rozpatrywane naruszenie. W istocie co do zasady, Komisja nie może bowiem być zobowiązana do dokonania takiej
         weryfikacji przed rozważeniem wystąpienia przeciwko przedsiębiorstwu będącemu sprawcą naruszenia, nawet jeżeli przedsiębiorstwo
         to zmieniło się istotnie jako podmiot prawny. Zasada odpowiedzialności osobistej w żaden sposób nie stoi na przeszkodzie temu,
         aby Komisja rozważyła najpierw nałożenie sankcji na tę ostatnią, przed ewentualnym zbadaniem, czy naruszenie może być przypisane
         spółce dominującej. Ponadto, w przeciwnym razie dochodzenia prowadzone przez Komisję byłyby znacznie obciążone koniecznością
         ustalenia, w przypadku każdej zmiany w kontroli przedsiębiorstwa, w jakim zakresie działania danego przedsiębiorstwa mogą
         być przypisane dawnej spółce dominującej.
      
      Ponadto w sytuacji gdy przedsiębiorstwo należące do kartelu przejmuje kontrolę nad innym także należącym do kartelu przedsiębiorstwem,
         należy podkreślić, iż pierwsze z przedsiębiorstw wie w chwili przejęcia działalności drugiego przedsiębiorstwa, że to ostatnie
         mogło być przedmiotem postępowania w sprawie naruszenia art. 81 WE i że jako następca prawny tej spółki naraża się więc na
         poniesienie konsekwencji takiego postępowania w postaci nałożonej grzywny.
      
      (por. pkt 76–83)
      5.        W celu określenia wysokości grzywien z tytułu naruszeń wspólnotowych reguł konkurencji należy uwzględnić czas trwania i wszystkie
         elementy mogące wpłynąć na ocenę wagi naruszeń. Wagę naruszeń należy ustalić na podstawie licznych elementów, do których należą
         szczególne okoliczności sprawy, jej kontekst i odstraszające działanie grzywien, przy czym nie ma potrzeby ustalania wiążącej
         lub wyczerpującej listy kryteriów, które należy obowiązkowo uwzględnić. Do Sądu należy kontrolowanie sposobu wykorzystania
         przez Komisję uprawnień w zakresie swobodnej oceny tych elementów. Sąd nie przeczy sobie, ani orzekając, że Komisja może dokonać
         oceny wagi naruszenia w sposób całościowy, z uwzględnieniem wszystkich istotnych okoliczności danej sprawy, w tym również
         elementów, które nie zostały wyraźnie wymienione w wytycznych w sprawie metody ustalania grzywien nakładanych na mocy art. 15
         ust. 2 rozporządzenia nr 17 oraz art. 65 ust. 5 EWWiS, ani orzekając, że horyzontalne porozumienie cenowe obejmujące tak znaczący
         sektor gospodarki nie może uniknąć jego kwalifikacji jako „bardzo poważnego” naruszenia.
      
      (por. pkt 90–93)
      6.        Stwierdzając w celu dokonania oceny wagi naruszenia na potrzeby ustalenia kwoty grzywny, iż kartel miał rzeczywisty wpływ
         na rynek, wskazując na liczne przykłady wprowadzania w życie danych porozumień antykonkurencyjnych i doprecyzowując, że nawet
         jeśli owe porozumienia nie były zawsze przestrzegane, nie wystarczy to do obalenia stwierdzenia, że zostały one wprowadzone
         w życie i że miały wpływ na rynek, sąd wspólnotowy nie ogranicza się do stwierdzenia wprowadzenia kartelu w życie. Nie można
         mu zatem zarzucić oparcia się jedynie na wprowadzeniu w życie porozumienia dla stwierdzenia jego rzeczywistego wpływu na rynek.
      
      (por. pkt 116–118)
      7.        Horyzontalne porozumienie cenowe należy zaliczyć do bardzo poważnych naruszeń w rozumieniu wytycznych w sprawie metody ustalania
         grzywien nakładanych na mocy art. 15 ust. 2 rozporządzenia nr 17 oraz art. 65 ust. 5 EWWiS, nawet w przypadku, gdy nie towarzyszyły
         mu inne ograniczenia konkurencji, takie jak podział rynku. Taki kartel, dotyczący tak istotnego sektora, jak sektor bankowy,
         obejmujący szeroką gamę produktów bankowych i obejmujący większość podmiotów gospodarczych, nie powinien, co do zasady, uniknąć
         uznania go za bardzo poważne naruszenie bez względu na jego kontekst.
      
      (por. pkt 141)
      8.        W ramach określania wysokości grzywien z tytułu naruszeń art. 81 WE w sektorze bankowym uwzględnienie przez Komisję – celem
         dokonania podziału na różne grupy spółek wiodących w ramach grupy bankowej – udziałów w rynku banków sektora zdecentralizowanego
         nie jest przypisaniem stanowiącego naruszenie zachowania tych banków spółkom wiodącym. Jest to działanie zmierzające do zapewnienia,
         aby wysokość grzywien nałożonych na spółki wiodące odzwierciedlała we właściwy sposób wagę ich własnego stanowiącego naruszenie
         zachowania W celu dokonania oceny wagi tego postępowania należy, zgodnie z pkt 1A akapity czwarty i szósty wytycznych w sprawie
         metody ustalania grzywien nakładanych na mocy art. 15 ust. 2 rozporządzenia nr 17 oraz art. 65 ust. 5 EWWiS, uwzględnić rzeczywiste
         ekonomiczne możliwości zakłócenia konkurencji przez te banki, ich właściwe znaczenie i tym samym rzeczywisty wpływ zachowania
         – stanowiącego naruszenie – na konkurencję. Tymczasem wymaga to uwzględnienia trwałych więzi strukturalnych wiążących spółki
         wiodące z bankami sektora zdecentralizowanego, szczególnie w zakresie przedstawicielstwa i wymiany informacji, ponieważ, z uwagi
         na te więzi, rzeczywiste możliwości ekonomiczne wymienionych spółek, a zatem ich zdolność do naruszenia reguł konkurencji
         może być znacznie większa niż zdolność, na którą wskazywałaby wielkość ich obrotu. Jeżeli nie uwzględniono by udziałów w rynku
         jednostek zdecentralizowanych, to zachodziłoby ryzyko, że odstraszający charakter grzywny mógłby nie zostać zapewniony. Takie
         kryterium dotyczące gospodarczych możliwości banków różni się od kryterium związanego z częstotliwością udziału w najważniejszych
         spotkaniach, które Komisja może zastosować dla podjęcia decyzji co do tego, które banki powinny być adresatami decyzji końcowej.
      
       (por. pkt 172–177, 214, 215)
      9.        Dokonując podziału członków kartelu na różne kategorie, w celu ustalenia początkowej kwoty grzywien nałożonych z tytułu naruszenia
         wspólnotowych reguł konkurencji, Komisja może wstrzymać się od ustalania precyzyjnych progów dla utworzonych kategorii oraz
         zastosować „wartości wytyczne”, wokół których sytuują się udziały rynkowe przedsiębiorstw zaliczonych do tej samej kategorii.
         Różnice pomiędzy poszczególnymi wartościami wytycznymi winny być spójne i obiektywnie uzasadnione.
      
      (por. pkt 189, 191)
      10.      Chociaż w pewnych okolicznościach nie jest wykluczone, że prawo krajowe lub zachowanie organów krajowych mogą stanowić okoliczności
         łagodzące, to przyzwolenie lub tolerowanie naruszenia przez organy krajowe nie powinny być brane pod uwagę, gdy dane przedsiębiorstwa
         dysponują niezbędnymi środkami, aby zdobyć precyzyjne i prawidłowe informacje prawne.
      
      (por. pkt 228, 230)
      11.      Komisja korzysta ze swobodnego uznania w celu ustalenia, czy informacje lub dokumenty dobrowolnie dostarczone przez przedsiębiorstwa
         ułatwiły jej zadanie i czy należy przyznać przedsiębiorstwu obniżkę grzywny na podstawie przepisów części D pkt 2 komunikatu
         dotyczącego nienakładania grzywien lub obniżenia ich kwoty w sprawach dotyczących karteli. Taka ocena Komisji stanowi przedmiot
         jedynie ograniczonej kontroli sądowej.
      
      (por. pkt 248, 249)
      12.      Przedmiotem kontroli przeprowadzanej przez Trybunał w ramach odwołania od wyroku Sądu w sprawie grzywien z tytułu naruszeń
         wspólnotowych reguł konkurencji jest, z jednej strony, zbadanie, w jakim stopniu Sąd uwzględnił, w sposób prawnie właściwy,
         wszystkie czynniki istotne dla oceny wagi określonego zachowania w świetle art. 81 WE i art. 15 rozporządzenia nr 17 oraz,
         z drugiej strony, zweryfikowanie, czy Sąd odniósł się w stopniu wymaganym przez prawo do wszystkich argumentów powołanych
         przez stronę wnoszącą odwołanie w celu uchylenia lub obniżenia grzywny. Natomiast jeśli chodzi o wysokość obniżki grzywny,
         Trybunał nie może zastąpić swą oceną oceny Sądu, który orzeka w ramach nieograniczonego prawa orzekania.
      
      W tym zakresie gdy Sąd przeprowadził analizę, a następnie stwierdził, że wartość dodana dokumentów przedstawionych przez stronę
         wnoszącą odwołanie w ramach komunikatu dotyczącego nienakładania grzywien lub obniżenia ich kwoty w sprawach dotyczących karteli
         nie uzasadnia większej obniżki kwoty grzywien, taka ocena okoliczności faktycznych należy bowiem do wyłącznej właściwości
         Sądu, w związku z czym Trybunał nie może zastąpić swą oceną oceny Sądu.
      
      Ponadto gdy Sąd stwierdził, że strona miała możliwość przedstawienia swego punktu widzenia, podnosząc zarzuty zmierzające
         do obniżenia grzywny i dotyczące w szczególności dokonanej przez Komisję oceny w zakresie kwalifikacji naruszenia, w zakresie
         istnienia okoliczności łagodzących oraz jej współpracy w toku postępowania administracyjnego, Trybunał nie jest zobowiązany
         w ramach odwołania do wypowiadania się, czy Sąd przed skorzystaniem z przysługującego mu nieograniczonego prawa orzekania
         miał obowiązek wezwania strony wnoszącej odwołanie do przedstawienia swych uwag w przedmiocie ewentualnej zmiany wysokości
         kwoty grzywny.
      
      (por. pkt 254–256, 328–330)
      13.      Poszanowanie prawa do obrony we wszelkich postępowaniach, które mogą doprowadzić do nałożenia sankcji, w szczególności grzywny
         lub okresowej kary pieniężnej, stanowi podstawową zasadę prawa wspólnotowego, którą należy respektować także w postępowaniu
         administracyjnym. Choć dla zapewnienia skuteczności art. 11 ust. 2 i 5 rozporządzenia nr 17 Komisja jest uprawniona do zobowiązania
         przedsiębiorstwa do dostarczenia wszelkich niezbędnych informacji dotyczących okoliczności faktycznych, o których może ono
         wiedzieć, i w razie konieczności, do przedstawienia jej posiadanych dokumentów dotyczących tych okoliczności, nawet jeśli
         tego rodzaju informacje i dokumenty mogą służyć do ustalenia względem tego lub innego przedsiębiorstwa, że miało miejsce zachowanie
         antykonkurencyjne, to nie może jednak ona w ramach decyzji w zakresie żądania o udzielenie informacji naruszać prawa do obrony
         przyznanego przedsiębiorstwu. Rozwiązanie to stosuje się jedynie, gdy Komisja przyjęła „decyzję” w rozumieniu art. 11 ust. 2
         i 5 rozporządzenia nr 17.
      
      (por. pkt 270–273, 327)
      14.      Obniżenie grzywny na podstawie komunikatu dotyczącego nienakładania grzywien lub obniżenia ich kwoty w sprawach dotyczących
         karteli może być uzasadnione tylko wtedy, gdy udzielone informacje, czy, bardziej ogólnie, zachowanie danego przedsiębiorstwa,
         mogłyby świadczyć w tym względzie o rzeczywistej współpracy z jego strony. Przedsiębiorstwo, przedstawiając niekompletne,
         potwierdzające i niewnoszące „wartości dodanej” okoliczności faktyczne, nie może zatem przypisać sobie takiego zachowania.
      
      O ile Komisja jest zobowiązana do uzasadnienia powodów, ze względu na które ocenia, iż dowody dostarczone przez przedsiębiorstwa
         w ramach komunikatu w sprawie współpracy stanowią wkład uzasadniający obniżenie nałożonej kary lub nie uzasadniają jej przyznania,
         to do przedsiębiorstw zamierzających kwestionować decyzję Komisji w tym zakresie należy wykazanie, że Komisja, nie posiadając
         takich informacji dostarczonych dobrowolnie przez przedsiębiorstwa, nie byłaby w stanie udowodnić istoty naruszenia, a zatem
         – wydać decyzji o nałożeniu grzywny.
      
      (por. pkt 281, 283, 297, 305)
      15.      Pismo w sprawie przedstawienia zarzutów jest dokumentem o charakterze procesowym i przygotowawczym, które w celu zapewnienia
         skutecznego korzystania z prawa do obrony określa zakres postępowania administracyjnego wszczętego przez Komisję, uniemożliwiając
         jej w ten sposób uwzględnienie innych zarzutów w decyzji kończącej postępowanie w danej sprawie. Zatem cechą charakterystyczną
         tego pisma jest jego tymczasowy charakter i możliwość wprowadzania zmian w trakcie oceny, którą przeprowadza później Komisja,
         na podstawie stanowisk przedstawionych jej w odpowiedzi przez strony oraz dalszych ustaleń faktycznych. Komisja powinna bowiem
         uwzględnić informacje wynikające z całego postępowania administracyjnego, aby odstąpić od zarzutów nieuzasadnionych albo w celu
         dopracowania i uzupełnienia pod względem faktycznym oraz prawnym argumentacji służącej do poparcia zarzutów, które podtrzymuje.
         W związku z tym pismo w sprawie przedstawienia zarzutów w żadnym stopniu nie uniemożliwia Komisji zmiany stanowiska na korzyść
         przedsiębiorstw planujących koncentrację. Ponadto nie jest wykluczone, że przedsiębiorstwa mogą, po wystosowaniu pisma w sprawie
         przedstawienia zarzutów, a szczególnie w odpowiedzi na to pismo, dostarczyć Komisji informacji o rozstrzygającym znaczeniu
         uzasadniających przyznanie im przez Komisję obniżki grzywny na podstawie komunikatu dotyczącego nienakładania grzywien lub
         obniżenia ich kwoty w sprawach dotyczących karteli. 
      
      (por. pkt 310–313)
WYROK TRYBUNAŁU (druga izba)
      z dnia 24 września 2009 r.(*)
      
      
      Spis treści
      
      I –  Ramy prawne
      A –  Rozporządzenie nr 17
      B –  Wytyczne
      C –  Komunikat w sprawie współpracy
      II –  Okoliczności powstania sporu oraz sporna decyzja
      III –  Skargi wniesione do Sądu i zaskarżony wyrok
      IV –  Żądania stron wnoszących odwołanie
      V –  Zarzuty odwoławcze
      VI –  W przedmiocie odwołania
      A –  W przedmiocie zarzutu naruszenia art. 81 ust. 1 WE
      1.  W przedmiocie zarzutu opartego na naruszeniu prawa w odniesieniu do oceny przesłanki wywierania wpływu na handel między
         państwami członkowskimi.
      
      a)  W przedmiocie części pierwszej zarzutu, opartej na naruszeniu prawa w zakresie oceny zdolności wywierania przez kartel
         obejmujący całość terytorium kraju istotnego wpływu na handel między państwami członkowskimi
      
      i)  Argumenty stron
      ii)  Ocena Trybunału
      b)  W przedmiocie części drugiej zarzutu, opartej na twierdzeniu, że Sąd naruszył prawo, orzekając, iż Komisja mogła dokonać
         ogólnej analizy ponadgranicznych skutków okrągłych stołów, i dokonując błędnej, niewystarczającej i wewnętrznie sprzecznej
         analizy definicji właściwego rynku
      
      i)  Argumenty stron
      ii)  Ocena Trybunału
      –  W przedmiocie zarzutu dokonania przez Sąd błędnej wykładni orzecznictwa
      –  W przedmiocie zarzutu dokonania przez Sąd błędnej, niewystarczającej i wewnętrznie sprzecznej analizy definicji właściwego
         rynku
      
      c)  W przedmiocie części trzeciej zarzutu, opartej na niewykazaniu wywierania przez kartel znaczącego wpływu na handel wewnątrzwspólnotowy
      i)  Argumenty stron
      ii)  Ocena Trybunału
      2.  W przedmiocie zarzutu naruszenia prawa w odniesieniu do przypisania odpowiedzialności za naruszenie
      a)  Argumenty stron
      b)  Ocena Trybunału
      B –  W sprawie zarzutów dotyczących naruszenia art. 15 ust. 2 rozporządzenia nr 17
      1.  W przedmiocie zarzutu naruszenia prawa w ramach oceny wagi naruszenia
      a)  W przedmiocie części pierwszej zarzutu, opartej na ocenie niezgodnej z wytycznymi
      i)  Argumenty stron
      ii)  Ocena Trybunału
      b)  W przedmiocie części drugiej zarzutu, opartej na naruszeniach prawa w zakresie „charakteru” naruszenia
      i)  Argumenty stron
      ii)  Ocena Trybunału
      c)  W przedmiocie części trzeciej zarzutu, opartej na naruszeniu prawa w zakresie „rzeczywistego wpływu naruszenia na rynek”
      i)  Argumenty stron
      ii)  Ocena Trybunału
      d)  W przedmiocie części czwartej zarzutu, opartej na naruszeniu prawa w zakresie oceny „zasięgu właściwego rynku geograficznego”
      i)  Argumenty stron
      ii)  Ocena Trybunału
      e)  W przedmiocie części piątej zarzutu, opartej na naruszeniu prawa w zakresie oceny skutków selektywnego charakteru dochodzenia
         na kwalifikację naruszenia oraz na naruszeniu obowiązku uzasadnienia
      
      i)  Argumenty stron
      ii)  Ocena Trybunału
      f)  W przedmiocie części szóstej zarzutu, opartej na braku całościowej oceny wagi naruszenia
      i)  Argumenty stron
      ii)  Ocena Trybunału
      g)  W przedmiocie części siódmej zarzutu, opartej na naruszeniu prawa w zakresie przyjętego przez Komisję podziału wnoszących
         odwołanie na kategorie naruszeń
      
      i)  Argumenty stron
      ii)  Ocena Trybunału
      2.  W przedmiocie zarzutu opartego na naruszeniu prawa, na braku uzasadnienia i na przeinaczeniu środków dowodowych w zakresie
         istnienia okoliczności łagodzących
      
      a)  W przedmiocie części pierwszej, opartej na naruszeniu prawa, na przeinaczeniu dowodów i na wewnętrznej sprzeczności uzasadnienia
         w zakresie biernej roli ÖVAG
      
      i)  Argumenty stron
      ii)  Ocena Trybunału
      b)  W przedmiocie części drugiej, opartej na naruszeniu prawa w zakresie udziału władz publicznych w okrągłych stołach bankowych
      i)  Argumenty stron
      ii)  Ocena Trybunału
      c)  W przedmiocie części trzeciej zarzutu, opartej na naruszeniu prawa w zakresie publicznego charakteru spotkań
      i)  Argumenty stron
      ii)  Ocena Trybunału
      3.  W przedmiocie zarzutu opartego na naruszeniu komunikatu w sprawie współpracy
      a)  W przedmiocie części pierwszej zarzutu, opartej na tym, że Sąd nie ocenił prawidłowo zakresu swobodnego uznania Komisji
      i)  Argumenty stron
      ii)  Ocena Trybunału
      b)  W przedmiocie części drugiej zarzutu, opartej na naruszeniu prawa przy stosowaniu komunikatu w sprawie współpracy
      i)  W przedmiocie zarzutu pierwszego, opartego na naruszeniu prawa w zakresie dotyczącym wymogu „wartości dodanej” współpracy
         oraz na naruszeniu zasady równości traktowania
      
      –  Argumenty stron
      –  Ocena Trybunału
      ii)  W przedmiocie zarzutu drugiego, opartego na naruszeniu prawa w ramach badania zakresu współpracy ze strony przedsiębiorstw,
         na naruszeniu zasady równego traktowania, zasady ochrony uzasadnionych oczekiwań, zasady poszanowania prawa do obrony oraz
         na niewystarczającym charakterze uzasadnienia
      
      –  W przedmiocie części pierwszej drugiego zarzutu
      –  W przedmiocie części drugiej drugiego zarzutu, opartej na naruszeniach prawa w zakresie oceny wspólnego oświadczenia dotyczącego
         okoliczności faktycznych
      
      –  W przedmiocie części trzeciej zarzutu drugiego, opartej na naruszeniu prawa dotyczącym błędnej oceny w zakresie uznania
         przez RZB antykonkurencyjnego celu naruszenia i na naruszeniu zasady równego traktowania
      
      –  W przedmiocie części czwartej zarzutu drugiego, opartej na przeniesieniu ciężaru dowodu dotyczącego wartości współpracy
         RZB i na naruszeniu zasady ochrony uzasadnionych oczekiwań
      
      –  W przedmiocie części piątej zarzutu drugiego, opartej na naruszeniach prawa i na wewnętrznie sprzecznym uzasadnieniu w ramach
         analizy Sądu dotyczącej wartości dodatkowych dokumentów przekazanych przez BA‑CA
      
      –  W przedmiocie części szóstej zarzutu drugiego, opartej na braku uwzględnienia odpowiedzi udzielonych przez BA‑CA na pismo
         w sprawie przedstawienia zarzutów
      
      C –  W przedmiocie zarzutu opartego na naruszeniu prawa do bycia wysłuchanym przez Sąd
      a)  Argumenty stron
      b)  Ocena Trybunału
      D –  W przedmiocie zarzutu dotyczącego naruszenia przez Sąd ciążącego na nim obowiązku uzasadnienia w zakresie ustalania wysokości
         grzywien i prawa bycia wysłuchanym
      
      a)  Argumenty stron
      b)  Ocena Trybunału
      VII –  W przedmiocie kosztów
      
      Odwołanie – Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki – Ustalanie przez austriackie banki stóp oprocentowania kredytów i lokat – „Klub Lombard” – Wpływ na handel pomiędzy państwami członkowskimi – Metoda ustalania grzywien – Sukcesja przedsiębiorstw – Rzeczywisty wpływ na rynek – Wprowadzenie kartelu w życie
      W sprawach połączonych C‑125/07 P, C‑133/07 P, C‑135/07 P i C‑137/07 P
      mających za przedmiot odwołania w trybie art. 56 regulaminu Trybunału Sprawiedliwości, wniesione odpowiednio w dniach 1, 2,
         5 i 6 marca 2007 r.,
      
      Erste Group Bank AG, dawniej Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG (sprawa C‑125/07 P), z siedzibą w Wiedniu (Austria), reprezentowana
         przez F. Montaga, Rechtsanwalt,
      
      Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (sprawa C‑133/07 P), z siedzibą w Wiedniu (Austria), reprezentowana przez S. Völckera oraz G. Terhorsta, Rechtsanwälte,
      
      Bank Austria Creditanstalt AG (sprawa C‑135/07 P), z siedzibą w Wiedniu (Austria), reprezentowana przez C. Zschockego oraz J. Benincę, Rechtsanwälte,
      
      Österreichische Volksbanken AG (C‑137/07 P), z siedzibą w Wiedniu (Austria), reprezentowany przez A. Ablasser, R. Bierwagena oraz F. Neumayra, Rechtsanwälte,
      
      wnoszące odwołanie,
      w których drugą stroną postępowania jest:
      Komisja Wspólnot Europejskich, reprezentowana przez A. Bouqueta oraz R. Sauera, działających w charakterze pełnomocników, wspieranych przez D. Waelbroecka,
         avocat, oraz U. Zinsmeister, Rechtsanwältin, z adresem do doręczeń w Luksemburgu,
      
      strona pozwana w pierwszej instancji,
      TRYBUNAŁ (druga izba),
      w składzie: C.W.A. Timmermans, prezes izby, J.C. Bonichot, P. Kūris (sprawozdawca), L. Bay Larsen i C. Toader, sędziowie,
      rzecznik generalny: Y. Bot,
      sekretarz: B. Fülöp, administrator,
      uwzględniając procedurę pisemną i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 13 marca 2008 r.,
      po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 26 marca 2009 r.,
      wydaje następujący
      Wyrok
      1        Erste Group Bank AG, dawniej Erste Group Bank der österreichischen Sparkassen AG (zwana dalej „Erste”), Raiffeisen Zentralbank
         Österreich AG, (zwana dalej „RZB”), Bank Austria Creditanstalt AG (zwana dalej „BA‑CA”) i Österreichische Volksbanken AG (zwany
         dalej „ÖVAG”) żądają w swych odwołaniach uchylenia wyroku Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich z dnia 14 grudnia
         2006 r. w sprawach połączonych od T‑259/02 do T‑264/02 i T‑271/02 Raiffeisen Zentralbank Österreich i in. przeciwko Komisji,
         Zb.Orz. s. II‑5169 (zwanego dalej „zaskarżonym wyrokiem”), w którym Sąd odrzucił ich skargi o stwierdzenie nieważności decyzji
         Komisji 2004/138/WE z dnia 11 czerwca 2002 r. w sprawie postępowania na podstawie art. 81 traktatu WE (sprawa COMP/36.571/D‑1
         Banki austriackie – „klub Lombard”) (Dz.U. 2004, L 56, s. 1, zwanej dalej „sporną decyzją”) i, tytułem ewentualnym, obniżenia
         wysokości grzywien nałożonych na każdą z nich na mocy art. 3 spornej decyzji oraz, tytułem w dalszej kolejności ewentualnym,
         uchylenia wyroku Sądu i skierowania sprawy do ponownego rozpoznania przez ten sąd.
      
      I –  Ramy prawne
      A –  Rozporządzenie nr 17
      2        Artykuł 11 ust. 5 rozporządzenia Rady nr 17 z dnia 6 lutego 1962 r., pierwszego rozporządzenia wprowadzającego w życie art. [81]
         i [82] traktatu (Dz.U. 1962, 13, s. 204), brzmi następująco:
      
      „Jeśli przedsiębiorstwa lub związki przedsiębiorstw nie udzielą żądanych informacji w wyznaczonym przez Komisję terminie lub
         udzielą niepełnych informacji, Komisja, w drodze decyzji, żąda informacji. W decyzji wskazuje się żądane informacje, wyznacza
         odpowiedni termin na ich udzielenie i wskazuje na kary przewidziane w art. 15 ust. l lit. b) oraz art. 16 ust. l lit. c) oraz
         na prawo do poddania decyzji kontroli Trybunału Sprawiedliwości”.
      
      3        Artykuł 15 ust. 2 rozporządzenia nr 17 stanowi:
      
      „2.      Komisja może nałożyć, w drodze decyzji, na przedsiębiorstwa i związki przedsiębiorstw kary pieniężne w wysokości 1000–1 000 000
         jednostek rozliczeniowych albo ponad tę kwotę do dziesięciu procent wartości osiągniętego w poprzednim roku gospodarczym obrotu
         każdego z przedsiębiorstw uczestniczących w naruszeniu, jeśli umyślnie lub przez niedbalstwo:
      
      a)      naruszają art. [81] ust. l lub art. [82] traktatu;
      b)      naruszają obowiązki nałożone zgodnie z art. 8 ust. 1.
      Przy ustalaniu wysokości kary pieniężnej należy uwzględnić, oprócz wagi naruszenia, również okres trwania tego naruszenia”.
      B –  Wytyczne
      4        Komunikat Komisji, zatytułowany „Wytyczne w sprawie metody ustalania grzywien nakładanych na mocy art. 15 ust. 2 rozporządzenia
         nr 17 oraz art. 65 ust. 5 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali” (Dz.U. 1998, C 9, s. 3, zwany dalej
         „wytycznymi”), stanowi w swej preambule:
      
      „Przedstawione […] zasady powinny zapewnić przejrzystość oraz bezstronność decyzji Komisji zarówno w oczach przedsiębiorstw,
         jak również Trybunału Sprawiedliwości, przy jednoczesnym respektowaniu posiadanego przez Komisję prawa do ustalania grzywien
         według własnego uznania, w ramach odnośnego prawodawstwa, w granicach 10% całości obrotu przedsiębiorstwa. Jednakże decyzja
         taka musi być podjęta zgodnie z konsekwentną i niedyskryminacyjną polityką, która jest spójna z celami nakładania grzywien
         za naruszenia zasad konkurencji.
      
      Nowa metoda określania kwoty grzywny będzie zgodna z następującymi przepisami, które na wstępie określają kwotę podstawową,
         która będzie zwiększona, tak aby umożliwić wzięcie pod uwagę okoliczności obciążających, oraz zmniejszana, tak aby wziąć pod
         uwagę okoliczności łagodzące”.
      
      5        Z pkt 1 tych wytycznych wynika, że przy obliczaniu kwoty grzywien kwota podstawowa jest określana na podstawie kryteriów ustalonych
         w art. 15 ust. 2 rozporządzenia nr 17, a mianowicie wagi i czasu trwania naruszenia. Te wytyczne wyjaśniają również, że przy
         ocenie wagi naruszenia należy wziąć pod uwagę jego charakter, rzeczywisty wpływ na rynek tam, gdzie może to być zmierzone,
         oraz zasięg właściwego rynku geograficznego.
      
      C –  Komunikat w sprawie współpracy
      6        W komunikacie dotyczącym nienakładania grzywien lub obniżenia ich kwoty w sprawach dotyczących karteli ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich w dniu 18 lipca 1996 r. (Dz.U. C 207, s. 4, zwanym dalej „komunikatem w sprawie współpracy”), którego projekt, zatytułowany
         „Informacja Komisji Europejskiej w sprawie jej polityki w zakresie nakładania grzywien z tytułu naruszeń reguł konkurencji”
         został ogłoszony w dniu 19 grudnia 1995 r. (Dz.U. C 341, s. 13), Komisja określiła warunki, na jakich przedsiębiorstwa współpracujące
         z nią w trakcie dochodzenia w sprawie kartelu mogą być zwolnione z grzywny lub mogą skorzystać z obniżenia kwoty, którą w przeciwnym
         przypadku musiałyby zapłacić, jak wynika z części A pkt 3 tego komunikatu.
      
      7        Zgodnie z częścią A pkt 5 komunikatu w sprawie współpracy:
      
      „Współpraca przedsiębiorstwa z Komisją jest jedną z wielu okoliczności, które Komisja bierze pod uwagę przy ustalaniu kwoty
         grzywny 
      
      […]” [tłumaczenie nieoficjalne, podobnie jak inne cytaty z tego komunikatu poniżej].
      8        Część D tego komunikatu w sprawie współpracy, dotycząca odczuwalnego obniżenia kwoty grzywny, ma następujące brzmienie:
      
      „1.      Jeżeli przedsiębiorstwo współpracuje, a nie są spełnione wszystkie przesłanki określone w częściach B i C, korzysta ono z obniżki
         w wysokości 10–50% kwoty grzywny, która zostałaby na nie nałożona w braku współpracy.
      
      2.      Może to mieć miejsce w szczególności, jeżeli:
      –        przed wysłaniem pisma w sprawie przedstawienia zarzutów przedsiębiorstwo przedstawia Komisji informacje, dokumenty lub inne
         środki dowodowe, które przyczyniają się do stwierdzenia istnienia naruszenia,
      
      –        po otrzymaniu pisma w sprawie przedstawienia zarzutów przedsiębiorstwo informuje Komisję, że nie podważa wystąpienia okoliczności
         faktycznych, na których opiera ona swe zarzuty”.
      
      9        Część E pkt 3 tego komunikatu, dotycząca zasad postępowania, brzmi następująco:
      
      „Komisja jest świadoma, że niniejszy komunikat wzbudza uzasadnione oczekiwania, na które będą powoływały się przedsiębiorstwa
         zamierzające zawiadomić Komisję o istnieniu kartelu”.
      
      II –  Okoliczności powstania sporu oraz sporna decyzja
      10      Okoliczności faktyczne leżące u podstaw wniesionej do Sądu skargi zostały przedstawione w zaskarżonym wyroku w następujący
         sposób:
      
      „1.      W [spornej] decyzji […] Komisja stwierdziła, że liczne przedsiębiorstwa uczestniczyły w szeregu porozumień i uzgodnionych
         praktyk w rozumieniu art. 81 ust. 1 WE.
      
      2.      Chodziło w szczególności o osiem następujących banków, które są adresatami [spornej] decyzji:
      –        Erste […];
      –        [RZB];
      –        [BA‑CA];
      –        […].
      –        [ÖVAG];
      –        […]
      3.      Komisja zarzuca adresatom [spornej] decyzji przede wszystkim utworzenie struktury nazwanej przez nią »siecią Lombard«, co
         oznacza całość regularnych spotkań (zwanych dalej »okrągłymi stołami«), wyczerpujących z merytorycznego punktu widzenia i odbywających
         się w określonej formie, w ramach których uzgadniali oni w regularnych odstępach czasu swoje zachowania dotyczące głównych
         czynników istotnych dla konkurencji na rynku produktów i usług bankowych w Austrii.
      
      […]
      15.      W kwietniu 1997 r., powziąwszy wiadomość o dokumencie, który pozwalał podejrzewać istnienie na austriackim rynku bankowym
         porozumień lub uzgodnionych praktyk sprzecznych z art. 81 WE, Komisja wszczęła formalne postępowanie wyjaśniające. W dniu
         30 czerwca 1997 r., zgodnie z art. 3 rozporządzenia Rady nr 17 […], partia polityczna Freiheitliche Partei Österreichs (zwana
         dalej »FPÖ«) złożyła do Komisji skargę na osiem austriackich instytucji kredytowych podejrzewanych o udział w porozumieniach
         lub o stosowanie uzgodnionych praktyk ograniczających konkurencję.
      
      16.      W dniach 23 i 24 czerwca 1998 r. Komisja przeprowadziła w kilku bankach, wśród których była większość banków będących adresatami
         [spornej] decyzji, niezapowiedziane kontrole. W dniu 21 września 1998 r. Komisja, zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia
         nr 17, skierowała żądanie udzielenia informacji do wielu instytucji kredytowych podejrzewanych o udział w tych porozumieniach
         lub uzgodnionych praktykach.
      
      17.      Niezwłocznie po otrzymaniu żądania udzielenia informacji główne banki będące jego adresatami zaproponowały Komisji swoją »współpracę«
         przy badaniu sprawy, posuniętą do tego stopnia, że zaproponowały przedstawienie faktów »całkowicie z dobrej woli« (w miejsce
         udzielenia odpowiedzi na żądanie udzielenia informacji) i zrezygnowały z przesłuchania, w zamian za co Dyrekcja Generalna
         ds. Konkurencji Komisji miała uchylić żądanie udzielenia informacji i nałożyć jedynie »umiarkowaną« grzywnę administracyjną.
         Wyrażając zadowolenie z natychmiastowej chęci współpracy wyrażonej przez banki, Komisja odrzuciła jakąkolwiek możliwość zawarcia
         porozumienia w tym zakresie.
      
      18.      Wszyscy adresaci odpowiedzieli więc na żądanie udzielenia informacji. Przy tej okazji niektórzy z nich jednak stwierdzili,
         że w odniesieniu do większości postawionych pytań nie są w żaden sposób zobowiązani do udzielania odpowiedzi, ale że mogą
         udzielić takiej odpowiedzi oraz przekazać związane z nią dokumenty w sposób dobrowolny, w ramach wspomnianej współpracy. Komisja
         nie zgodziła się z tym prawnym punktem widzenia.
      
      19.      W niedługim czasie główne zainteresowane banki, wśród których były skarżące, […], przedstawiły Komisji liczący 132 strony
         dokument zatytułowany »Wspólne oświadczenie dotyczące okoliczności faktycznych«, w którym przedstawiły szczegółowo chronologiczny
         kontekst ich kartelu, następnie krótko streściły i oceniły treść odbytych spotkań okrągłych stołów, która wynikała z zajętych
         dokumentów, jak również z dokumentów, których od nich zażądano. Równocześnie dostarczyły szesnaście segregatorów zawierających
         dokumenty dotyczące każdego z odbytych spotkań okrągłego stołu wraz ze szczegółowym ich spisem. Aby móc ocenić ewentualną
         wartość przekazanych dokumentów wraz ze wspólnym oświadczeniem dotyczącym okoliczności faktycznych, Komisja zwróciła się do
         banków o wskazanie, czy były wśród nich dokumenty dotychczas jej nieznane, i w takim przypadku – o ich wskazanie. Wspomniane
         podmioty nie uznały za możliwe ani za konieczne udzielenia odpowiedzi na ten wniosek.
      
      20.      W dniu 13 września 1999 r. Komisja przekazała ośmiu bankom pismo w sprawie przedstawienia zarzutów wydane w dniu 11 września
         1999 r. […]. W dniu 22 listopada 2000 r. Komisja wysłała do banków dodatkowe pismo w sprawie przedstawienia zarzutów. […].
      
      21.      W dniu 11 czerwca 2002 r. Komisja wydała [sporną] decyzję.
      […]
      22.      W art. 1 [spornej] decyzji Komisja podnosi, że osiem banków, do których skierowana jest ta decyzja, naruszyło art. 81 ust. 1 WE,
         uczestnicząc w porozumieniach i w uzgodnionych praktykach dotyczących cen, prowizji bankowych oraz innych czynników konkurencyjnych,
         które miały na celu, od dnia 1 stycznia 1995 r. do dnia 24 czerwca 1998 r., ograniczenie konkurencji na rynku produktów i usług
         bankowych w Austrii.
      
      […]
      24.      Artykuł 3 [spornej] decyzji nałożył na adresatów decyzji następujące grzywny:
      –        Erste: 37,69 mln EUR;
      –        RZB: 30,38 mln EUR;
      –        BA‑CA: 30,38 mln EUR;
      […]
      –        ÖVAG: 7,59 mln EUR;
      […].
      25.      W [spornej] decyzji stwierdza się, że w Austrii porozumienia pomiędzy bankami, w szczególności dotyczące stóp procentowych
         oraz prowizji, należały do utrwalonej tradycji, opartej częściowo, aż do lat osiemdziesiątych, na podstawie prawnej, która
         została jednak uchylona najpóźniej ze skutkiem od dnia 1 stycznia 1994 r., kiedy Republika Austrii przystąpiła do Europejskiego
         Obszaru Gospodarczego (EOG) i kiedy weszła w życie [ustawa o systemie bankowym (Bankwesensgesetz)].
      
      26.      Instytucje kredytowe w ramach utworzonej sieci nadal zawierały porozumienia, w szczególności w zakresie stóp procentowych
         kredytów i lokat.
      
      27.      [Sporna] decyzja wskazuje w tytule 5, że zawarte porozumienia były bardzo szczegółowe w swojej treści, w znacznej części zinstytucjonalizowane
         oraz ściśle ze sobą powiązane i obejmowały całe terytorium austriackie. Każdy produkt bankowy był przedmiotem szczególnego
         okrągłego stołu, w którym brały udział właściwe osoby odpowiedzialne z drugiego lub trzeciego szczebla hierarchii zainteresowanych
         banków. W praktyce tego teoretycznego podziału nie zawsze ściśle przestrzegano, bowiem zdarzało się, że zbieżne kwestie podlegające
         różnym okrągłym stołom były załatwiane w ramach jednego z nich. Ponadto wszystkie te okrągłe stoły stanowiły integralną część
         organizacyjnej całości.
      
      28.      Tworząc najwyższą instancję (zwaną »klubem Lombard«), przedstawiciele dyrekcji głównych banków austriackich spotykali się
         regularnie raz w miesiącu, z wyjątkiem sierpnia. Oprócz tematów o charakterze ogólnym, neutralnych z punktu widzenia konkurencji,
         w instancji tej rozmawiano o zmianach stóp procentowych, działaniach w zakresie reklamy itd. W niektórych z tych spotkań uczestniczyli
         przedstawiciele banku narodowego Austrii […].
      
      29.      Na poziomie bezpośrednio niższym odbywały się spotkania okrągłych stołów technicznych, zajmujących się poszczególnymi produktami.
         W tym zakresie najważniejsze były okrągłe stoły dotyczące operacji aktywnych, to znaczy związanych z kredytami, oraz okrągłe
         stoły zajmujące się operacjami pasywnymi, to znaczy oszczędnościami; jak wskazuje ich nazwa, miały one na celu ustalanie warunków
         (to znaczy stóp procentowych) kredytów i lokat i odbywały się one oddzielnie albo wspólnie. Pomiędzy »klubem Lombard« a tymi
         okrągłymi stołami trwała szczególnie intensywna wymiana informacji.
      
      30.      Liczne i zróżnicowane regionalne okrągłe stoły zbierały się regularnie we wszystkich landach austriackich. W niektórych landach
         hierarchiczna struktura »klubu Lombard« i technicznych okrągłych stołów była wręcz odtwarzana.
      
      31.      W czasie spotkań federalnych okrągłych stołów dotyczących operacji aktywnych lub pasywnych przedstawiciele przedsiębiorstw
         wiedeńskich spotykali się ze swoimi odpowiednikami regionalnymi głównie w celu rozciągnięcia ich decyzji na całe terytorium
         austriackie.
      
      32.      Ponadto istniały wyspecjalizowane okrągłe stoły poświęcone transakcjom z przedsiębiorstwami, transakcjom z klientami indywidualnymi
         w segmencie »wolnych zawodów«, kredytom hipotecznym i kredytom budowlanym (odpowiednio zwane »Minilombardem«, »okrągłym stołem
         osób odpowiedzialnych za duże konta«, »okrągłym stołem ‘wolnych zawodów’«, »lożą kredytu hipotecznego« oraz »okrągłym stołem
         banków udzielających kredytów budowlanych dotyczącym operacji pasywnych«).
      
      33.      Ponadto liczne inne okrągłe stoły odbywały regularne spotkania na tematy związane z konkurencją: okrągły stół dyrektorów finansowych
         (Treasurerrunde) zajmował się kredytami przyznawanymi państwu oraz kwestiami związanymi ze stopami procentowymi, okrągłe stoły
         dotyczące płatności (w szczególności okrągły stół właśnie o takiej nazwie, okrągły stół »Zagranica« oraz komitet organizacyjny
         austriackich federacji instytucji kredytowych – Organisationskomitee der österreichischen Kreditinstitutsverbände), prowizji
         i kosztów związanych z tymi operacjami, klub »Eksport« (Exportklub) zajmujący się finansowaniem eksportu oraz okrągły stół
         papierów wartościowych (Bankenrunde Wertpapiere), kosztów minimalnych, prowizji i stóp procentowych mających zastosowanie
         do tych produktów.
      
      34.      Wśród tych wyspecjalizowanych okrągłych stołów wyróżniał się stół kontrolerów zarządzania (Controllerrunde), który skupiał
         przedstawicieli właściwych działów z głównych banków austriackich. W jego ramach ustalano jednolite podstawy obliczeń i opracowywano
         wspólne propozycje mające na celu poprawę zysków. Drogą tą banki wzmacniały przejrzystość międzybankową w zakresie obliczeń
         i kosztów.
      
      35.      Pomiędzy spotkaniami okrągłych stołów, których głównym przedmiotem były warunki odnoszące się do kredytów i lokat, jak również
         prowizje, miała miejsce regularna wymiana informacji. Zdarzało się często, że konsultacje rozpoczęte w ramach danego okrągłego
         stołu były odraczane do momentu znalezienia rozwiązania w ramach innego. W końcu dominacja »klubu Lombard« skutkowała tym,
         że w przypadku sporu od »klubu Lombard« oczekiwano arbitrażu.
      
      36.      W celu wdrożenia na całym obszarze austriackim porozumień zawartych przez wiedeńskie okrągłe stoły (lub w celu dostosowania
         się do tych porozumień), do okrągłych stołów w poszczególnych landach regularnie przekazywane były informacje lub, odwrotnie,
         informacje okrągłych stołów w poszczególnych landach przekazywane były do centralnych okrągłych stołów działających w stolicy.
         Od czasu do czasu regionalne instancje wysyłały swoich przedstawicieli na spotkania federalnych okrągłych stołów w sprawie
         operacji aktywnych lub pasywnych.
      
      37.      W [spornej] decyzji Komisja stwierdza, że w okresie objętym dochodzeniem (tj. od dnia 1 stycznia 1994 r. do końca czerwca
         1998 r.), nie uwzględniając licznych spotkań w ramach regionalnych okrągłych stołów, tylko w Wiedniu odbyło się ponad 300
         spotkań. […]
      
      38.      Komisja podkreśla szczególną rolę, jaką w »sieci Lombard« odegrały spółki wiodące w zakresie koordynacji i reprezentowania
         swoich odpowiednich grup, a mianowicie jeśli chodzi o Erste ([dawniej] GiroCredit) – sektor kas oszczędnościowych, jeśli chodzi
         o RZB – sektor Raiffeisen, a jeśli chodzi o ÖVAG – sektor banków spółdzielczych. Zdaniem Komisji rola ta służyła bezpośrednio
         prawidłowemu funkcjonowaniu »sieci Lombard«. Z jednej strony spółki wiodące organizowały wzajemną wymianę informacji pomiędzy
         Wiedniem i landami w ramach tych samych grup; z drugiej strony broniły one interesów swojej grupy w stosunku do innych grup
         należących do kartelu. Zdaniem Komisji tym sposobem były postrzegane przez innych uczestników jako przedstawiciele tych grup.
         Wobec powyższego zawarte porozumienia były porozumieniami nie tylko pomiędzy bankami, lecz również pomiędzy tymi grupami”.
      
      III –  Skargi wniesione do Sądu i zaskarżony wyrok
      11      Pismami zarejestrowanymi w sekretariacie Sądu w dniach 30 sierpnia i 2 września 2002 r. osiem przedsiębiorstw ukaranych w spornej
         decyzji, spośród których cztery wnoszą niniejsze odwołania, Erste, RZB, BA‑CA i ÖVAG wniosły zgodnie z art. 230 WE skargi
         o stwierdzenie nieważności tej decyzji w całości lub w części, i, tytułem ewentualnym, o uchylenie grzywien na nie nałożonych
         lub o obniżenie ich kwoty.
      
      12      W zaskarżonym wyroku Sąd oddalił skargi, w szczególności wniesione przez Erste, BA‑CA i ÖVAG i obciążył te trzy skarżące kosztami
         postępowania.
      
      13      Sąd oddalił także skargę wniesioną przez RZB, jak również żądanie wzajemne Komisji, i nakazał RZB poniesienie jej własnych
         kosztów, a ponadto 90% kosztów poniesionych przez Komisję.
      
      IV –  Żądania stron wnoszących odwołanie
      14      Erste wnosi do Trybunału o:
      
      –        uchylenie zaskarżonego wyroku w zakresie, w jakim oddala skargę o stwierdzenie nieważności wniesioną przez wnoszącą odwołanie;
      –        stwierdzenie nieważności spornej decyzji w zakresie, w jakim nakłada ona na Erste grzywnę;
      –        tytułem ewentualnym – obniżenie kwoty grzywny nałożonej na wnoszącą odwołanie na podstawie art. 3 spornej decyzji;
      –        tytułem w dalszej kolejności ewentualnym – uchylenie zaskarżonego wyroku i odesłanie sprawy Sądowi do ponownego rozpoznania;
         oraz
      
      –        w każdym razie obciążenie Komisji kosztami postępowania.
      15      RZB wnosi do Trybunału o:
      
      –        uchylenie zaskarżonego wyroku w zakresie, w jakim oddala skargę o stwierdzenie nieważności wniesioną przez wnoszącą odwołanie;
      –        stwierdzenie nieważności art. 3 spornej decyzji w zakresie, w jakim odnosi się on do RZB;
      –        tytułem ewentualnym – obniżenie kwoty grzywny nałożonej na wnoszącą odwołanie na podstawie art. 3 spornej decyzji; oraz
      –        obciążenie Komisji kosztami postępowania.
      16      BA‑CA wnosi do Trybunału o:
      
      –        uchylenie zaskarżonego wyroku w zakresie w jakim oddala skargę o stwierdzenie nieważności wniesioną przez wnoszącą odwołanie;
      –        stwierdzenie nieważności spornej decyzji w zakresie, w jakim odnosi się ona do BA‑CA;
      –        tytułem ewentualnym – obniżenie kwoty grzywny nałożonej na wnoszącą odwołanie na podstawie art. 3 spornej decyzji; oraz
      –        obciążenie Komisji kosztami postępowania.
      17      ÖVAG wnosi do Trybunału o:
      
      –        uchylenie pkt 2 i 4 zaskarżonego wyroku;
      –        stwierdzenie nieważności spornej decyzji w zakresie, w jakim odnosi się ona do ÖVAG;
      –        tytułem ewentualnym – obniżenie kwoty grzywny nałożonej na wnoszącą odwołanie na podstawie art. 3 spornej decyzji;
      –        tytułem w dalszej kolejności ewentualnym – przekazanie sprawy Sądowi; oraz
      –        obciążenie Komisji kosztami postępowania lub orzeczenie, że rozstrzygnięcie w przedmiocie kosztów postępowania nastąpi w orzeczeniu
         kończącym postępowanie.
      
      18      W każdej z niniejszych spraw Komisja wnosi do Trybunału o:
      
      –        oddalenie wniesionych odwołań; oraz
      –        obciążenie wnoszących odwołanie kosztami postępowania.
      V –  Zarzuty odwoławcze
      19      Erste podnosi cztery zarzuty:
      
      –        naruszenie prawa do obrony;
      –        naruszenie art. 81 ust. 1 WE wynikającego z braku znaczącego wpływu na handel pomiędzy państwami członkowskimi;
      –        naruszenie art. 15 ust. 2 rozporządzenia nr 17 wynikającego z przypisania Erste odpowiedzialności za zachowanie GiroCredit
         w okresie poprzedzającym jego przejęcie; oraz
      
      –        naruszenie wspomnianego artykułu w związku z wytycznymi w sprawie metody ustalania grzywien i określania ich wysokości.
      20      RZB podnosi cztery zarzuty:
      
      –        naruszenie art. 81 WE wynikającego z okoliczności, że nie ustalono istnienia wpływu na handel między państwami członkowskimi;
      –        naruszenie wytycznych w zakresie, w jakim zebrania banków zostały zakwalifikowane jako „bardzo poważne naruszenia”;
      –        naruszenie rozporządzenia nr 17 i wytycznych w zakresie, w jakim udziały rynkowe całego „sektora Raiffeisen” zostały błędnie
         przypisane RZB; oraz
      
      –        naruszenie prawa przy dokonywaniu oceny jej współpracy z Komisją.
      21      BA‑CA podnosi trzy zarzuty:
      
      –        błędne stwierdzenie przy ustalaniu kwoty grzywny, że działalność okrągłych stołów miała skutki gospodarcze;
      –        nieuwzględnienie przy ustalaniu kwoty podstawowej okoliczności uzasadniających obniżenie kwoty grzywny; oraz
      –        nieuwzględnienie jej współpracy w formie odpowiedzi udzielonych na żądania udzielenia informacji, wspólnego oświadczenia dotyczącego
         okoliczności faktycznych, dobrowolnego ujawnienia dodatkowych dokumentów i odpowiedzi na pismo w sprawie przedstawienia zarzutów.
      
      22      ÖVAG podnosi trzy zarzuty:
      
      –        błędne ustalenie, że istnieje utrudnienie w handlu pomiędzy państwami członkowskimi;
      –        niesłuszne przypisanie, w ramach podziału na poszczególne kategorie, sektora zdecentralizowanego; oraz
      –        nieuwzględnienie okoliczności łagodzących.
      VI –  W przedmiocie odwołania
      23      Postanowieniem prezesa Trybunału z dnia 25 października 2007 r. cztery wyżej wymienione sprawy, po wysłuchaniu stron i rzecznika
         generalnego w tej kwestii sprawy, zostały połączone do łącznego rozpoznania w procedurze ustnej i do wydania wyroku, zgodnie
         z art. 43 regulaminu Trybunału.
      
      24      Jako że zarzuty wnoszących odwołanie w dużym stopniu się pokrywają, należy rozważyć je łącznie.
      
      A –  W przedmiocie zarzutu naruszenia art. 81 ust. 1 WE
      1.     W przedmiocie zarzutu opartego na naruszeniu prawa w odniesieniu do oceny przesłanki wywierania wpływu na handel między państwami
         członkowskimi.
      
      25      Erste, RZB i ÖVAG podnoszą ten zarzut, który dzieli się zasadniczo na trzy części.
      
      a)     W przedmiocie części pierwszej zarzutu, opartej na naruszeniu prawa w zakresie oceny zdolności wywierania przez kartel obejmujący
         całość terytorium kraju istotnego wpływu na handel między państwami członkowskimi
      
      i)     Argumenty stron
      26      RZB i ÖVAG podnoszą, iż Sąd naruszył prawo, stwierdzając w pkt 181 zaskarżonego wyroku, „że istnieje co najmniej mocne domniemanie,
         że praktyka ograniczająca konkurencję, stosowana na całym terytorium określonego państwa członkowskiego, jest w stanie przyczynić
         się do podziału rynków i wpłynąć na wewnątrzwspólnotową wymianę handlową”.
      
      27      W tym względzie RZB po pierwsze podnosi, że Sąd dokonał uproszczonej wykładni dotyczącej przesłanki [istnienia] wpływu na
         wymianę handlową między państwami członkowskimi, stwierdzając, iż Komisja nie jest zobowiązana do wykazania istnienia skutku
         podziału rynków.
      
      28      Jej zdaniem Sąd nie docenił w pkt 182–184 zaskarżonego wyroku znaczenia wyroku Trybunału z dnia 21 stycznia 1999 r. w sprawach
         połączonych C‑215/96 i C‑216/96 Bagnasco i in., Rec. s. I‑135.
      
      29      Po drugie, RZB podnosi, iż Sąd dokonał niewłaściwej wykładni orzecznictwa Trybunału, stwierdzając, że sama okoliczność, iż
         okrągłe stoły obejmowały swym zasięgiem całe terytorium Republiki Austrii, wystarcza, aby ustalić, że ich działalność wywierała
         wpływ na handel między państwami członkowskimi.
      
      30      Zdolność do wywierania wpływu na handel pomiędzy państwami członkowskimi wymaga bowiem zdaniem RZB, poza „zasięgiem terytorialnym”,
         oddziaływania przynajmniej jednego innego czynnika, w tym przypadku skutku podziału rynku.
      
      31      Ponadto RZB podkreśla, że Sąd przenosi w pkt 181 zaskarżonego wyroku ciężar dowodu na przedsiębiorstwo, podczas gdy to Komisja
         powinna dostarczyć dowodu naruszenia art. 81 ust. 1 WE i dowodu zdolności wywierania przez kartel wpływu na handel między
         państwami członkowskimi.
      
      32      ÖVAG ze swej strony wskazuje również, że Sąd zrelatywizował znaczenie kryterium skutku podziału rynku.
      
      33      ÖVAG dodaje, że Sąd nie uwzględnił w pkt 166 zaskarżonego wyroku specyfiki dokonanej a posteriori oceny popełnionego już naruszenia.
         Sąd niesłusznie odmówił zbadania rzeczywistego wpływu porozumień na handel międzypaństwowy.
      
      34      Dodatkowo ÖVAG podnosi wewnętrzną sprzeczność i niewystarczający charakter uzasadnienia wyroku przez Sąd. W pkt 164 zaskarżonego
         wyroku Sąd uznał bowiem, że skutek podziału rynku nie jest wyraźną przesłanką umożliwiającą stwierdzenie istnienia wpływu
         na handel między państwami członkowskimi, podczas gdy w pkt 181 wspomnianego wyroku, przeciwnie, stwierdził, że istnieje ścisły
         związek między skutkiem podziału rynku przez kartel i możliwością wywarcia przezeń wpływu na handel transgraniczny.
      
      35      Komisja podnosi, że Sąd nie dopuścił się żadnego naruszenia prawa.
      
      ii)  Ocena Trybunału
      36      W pierwszej kolejności należy przypomnieć, iż Trybunał stwierdził, że aby decyzja, porozumienie lub praktyka były w stanie
         wpłynąć na handel między państwami członkowskimi, muszą one pozwolić – na podstawie całokształtu obiektywnych okoliczności
         prawnych lub faktycznych – na przewidzenie z wystarczającym stopniem prawdopodobieństwa, że mogą one wywrzeć wpływ bezpośredni
         lub pośredni, rzeczywisty lub potencjalny na przepływy handlowe między państwami członkowskimi i to w taki sposób, iż budzą
         obawy, że mogą one przeszkodzić w realizacji jednolitego rynku między państwami członkowskimi. Ponadto konieczne jest, by
         wpływ ten nie był nieznaczny (wyrok z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie C‑238/05 Asnef‑Equifax i Administración del Estado,
         Zb.Orz. s. I‑11125, pkt 34 i przytoczone tam orzecznictwo).
      
      37      W konsekwencji wpływ na wymianę wewnątrz Wspólnoty wynika zwykle z kombinacji wielu czynników, które wzięte z osobna niekoniecznie
         byłyby decydujące. W celu zbadania, czy porozumienie ma znaczący wpływ na handel między państwami członkowskimi, należy zbadać
         je w jego kontekście gospodarczym i prawnym (zob. ww. wyrok w sprawie Asnef‑Equifax i Administración del Estado, pkt 35 i przytoczone
         tam orzecznictwo).
      
      38      Z drugiej strony Trybunał orzekł, że fakt, iż porozumienie ma na celu jedynie wprowadzanie do obrotu produktów w jednym państwie
         członkowskim, nie wystarcza dla wykluczenia możliwości wpłynięcia na handel między państwami członkowskimi. Skutkiem porozumienia
         rozciągającego się na całe terytorium danego państwa członkowskiego jest bowiem, z samej jego istoty, umacnianie podziałów
         rynków na poziomie krajowym i tym samym utrudnianie wzajemnej penetracji gospodarczej, której ma służyć traktat WE (ww. wyrok
         w sprawie Asnef‑Equifax i Administración del Estado, pkt 37 i przytoczone tam orzecznictwo).
      
      39      W konsekwencji, wbrew temu, co twierdzą wnoszące odwołanie, Sąd słusznie przyjął w pkt 181 zaskarżonego wyroku za punkt wyjścia
         swoich rozważań istnienie mocnego domniemania wpływu na handel między państwami członkowskimi, wyjaśniając równocześnie, że
         „może [ono] być obalone tylko wówczas, kiedy analiza cech charakterystycznych porozumienia i warunków gospodarczych, w jakich
         zostało zawarte, wykaże sytuację przeciwną”.
      
      40      Sąd dokonał zaś tej analizy w pkt 182–185 zaskarżonego wyroku. W szczególności w pkt 183 tego wyroku stwierdził on, że „[w]
         uzgodnieniach dokonywanych w ramach »sieci Lombard« uczestniczyły bowiem nie tylko prawie wszystkie instytucje kredytowe z Austrii,
         ale uzgodnieniu podlegała bardzo szeroka gama produktów i usług bankowych, w szczególności depozyty i kredyty, a tym samym
         były one w stanie zmienić warunki konkurencji na całym terytorium tego państwa członkowskiego”. W pkt 185 tego samego wyroku
         Sąd zbadał „możliwość wystąpienia skutku podziału rynków ze względu na to, że »sieć Lombard« mogła spowodować utrzymanie przeszkód
         w dostępie do rynku […], ponieważ mogła pozwolić na utrzymanie na austriackim rynku bankowym struktur […]”.
      
      41      Zatem, po szczegółowym przedstawieniu w pkt 111–121 zaskarżonego wyroku celu realizowanego przez każdy z okrągłych stołów,
         Sąd mógł, nie naruszając prawa, stwierdzić w pkt 185 tego wyroku, że sam fakt istnienia „sieci Lombard” ograniczał swobodny
         dostęp do rynku austriackiego, wskutek czego kartel mógł wywołać skutki transgraniczne.
      
      42      Sąd zatem słusznie stwierdził w pkt 186 zaskarżonego wyroku, że rozpatrywane porozumienie mogło prowadzić do podziału rynków
         i mogło wpłynąć na handel między państwami członkowskimi.
      
      43      Po drugie, wbrew temu, co podnosi RZB, Sąd nie przeniósł ciężaru dowodu, lecz, w ramach wykonywania swoich uprawnień do oceny
         okoliczności faktycznych, stwierdził, po dokonaniu analizy, że wnoszące odwołanie nie obaliły za pomocą wystarczających dowodów
         domniemania, iż kartel, uwzględniony w całości i rozciągający się na terytorium całej Austrii był w stanie wpłynąć na handel
         pomiędzy państwami.
      
      44      Po trzecie, należy stwierdzić, że rozumowanie, jakie Sąd przeprowadził w pkt 181 zaskarżonego wyroku, nie jest sprzeczne z tym,
         co zostało powiedziane w pkt 164 tego samego wyroku.
      
      45      W wyżej wspomnianym pkt 164 Sąd ograniczył się bowiem do oddalenia argumentacji wnoszących odwołanie, które skłaniały się
         ku stwierdzeniu, że jedynie w przypadku wykazania skutków podziału rynku spowodowanego istnieniem kartelu można ustalić, iż
         ten kartel mógł wywierać wpływ na handel między państwami członkowskimi.
      
      46      Po czwarte, należy wspomnieć, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem art. 81 ust. 1 WE nie wymaga, by porozumienia przewidziane
         w tym postanowieniu znacząco wpływały na handel wewnątrzwspólnotowy, lecz by ustalono, że porozumienia te mogą wywierać taki
         wpływ (ww. wyrok w sprawie Asnef‑Equifax i Administración del Estado, pkt 43 i przytoczone tam orzecznictwo).
      
      47      ÖVAG nie może zatem twierdzić, że Sąd powinien był zbadać rzeczywisty wpływ omawianego kartelu na handel pomiędzy państwami
         członkowskimi.
      
      48      Z powyższych uwag wynika, że należy oddalić część pierwszą badanego zarzutu.
      
      b)     W przedmiocie części drugiej zarzutu, opartej na twierdzeniu, że Sąd naruszył prawo, orzekając, iż Komisja mogła dokonać ogólnej
         analizy ponadgranicznych skutków okrągłych stołów, i dokonując błędnej, niewystarczającej i wewnętrznie sprzecznej analizy
         definicji właściwego rynku
      
      i)     Argumenty stron
      49      W pierwszym zarzucie ÖVAG podnosi, iż Sąd naruszył prawo, orzekając w pkt 168 i następnych zaskarżonego wyroku, że Komisja
         mogła dokonać ogólnej analizy transgranicznych skutków okrągłych stołów zamiast zbadać oddzielnie zdolność każdego z okrągłych
         stołów do wywarcia wpływu na handel między państwami członkowskimi.
      
      50      Podnosi ona w tym względzie z jednej strony, że Sąd naruszył prawo, nie badając z osobna skutków wywieranych na handel wewnątrzwspólnotowy
         przez okrągłe stoły zajmujące się różnymi rodzajami działalności oraz, poza tym, że nie uwzględnił on w odpowiedni sposób
         orzecznictwa Trybunału wynikającego z ww. wyroku w sprawie Bagnasco i in.
      
      51      W drugim zarzucie ÖVAG krytykuje rozumowanie Sądu przedstawione w pkt 172 zaskarżonego wyroku, zgodnie z którym „definicja
         właściwego rynku nie odgrywa tej samej roli w zależności od tego, czy chodzi o zastosowanie art. 81 WE, czy art. 82 WE”. Podnosi
         ona, że Sąd powinien był uwzględnić skutek wywierany na handel przez porozumienia zawierane podczas spotkań okrągłych stołów
         na podstawie węższej definicji danego rynku.
      
      52      Ponadto ÖVAG podnosi sprzeczność występującą pomiędzy pkt 174 zaskarżonego wyroku, w którym Sąd przyznaje, że „poszczególne
         usługi bankowe objęte porozumieniami nie są substytucyjne względem siebie”, a pkt 175 tego wyroku, w którym stwierdza on,
         że „Komisja nie była zobowiązana badać odrębnie rynków poszczególnych produktów bankowych, których dotyczyły okrągłe stoły”.
      
      53      Komisja podnosi, że Sąd nie dopuścił się żadnego naruszenia prawa.
      
      ii)  Ocena Trybunału
      –       W przedmiocie zarzutu dokonania przez Sąd błędnej wykładni orzecznictwa
      54      Ocena skutków porozumień z punktu widzenia art. 81 WE pociąga za sobą konieczność uwzględnienia konkretnych ram, w jakie się
         one wpisują, w szczególności zaś kontekstu gospodarczego i prawnego, w jakim wykonują działalność zainteresowane przedsiębiorstwa,
         charakteru towarów lub usług, których to dotyczy, jak również rzeczywistych warunków funkcjonowania i struktury właściwego
         rynku (zob. ww. wyrok w sprawie Asnef‑Equifax i Administración del Estado, pkt 49 i przytoczone tam orzecznictwo).
      
      55      W pkt 111–126 zaskarżonego wyroku Sąd potwierdził wniosek wyciągnięty przez Komisję, zgodnie z którym istniało porozumienie
         co do zasady pomiędzy wszystkimi bankami biorącymi udział w kartelu, zmierzające do wyeliminowania konkurencji w zakresie
         cen szerokiej gamy usług bankowych, przeznaczonych zarówno dla klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych, w tym „dużych
         kont”. Potwierdził on również łączne zakwalifikowanie systemu okrągłych stołów jako jednego kartelu.
      
      56      Ponieważ, co stwierdził Sąd, chodziło o ogólny kartel dotyczący zasadniczej części podmiotów należących do sektora finansowego
         danego państwa członkowskiego i szerokiej gamy produktów i usług bankowych, słusznie mógł on ocenić, że rozpatrywane porozumienia,
         oparte na ogólnym planie i wdrażane w ramach różnych okrągłych stołów, stanowiły jedno naruszenie, co uzasadniało przeprowadzenie
         całościowego badania zdolności całego tego kartelu do wpłynięcia na handel wewnątrzwspólnotowy i wymagało jego wykonania.
      
      57      Co się tyczy ww. wyroku w sprawie Bagnasco i in., przywołanego przez wnoszącą odwołanie, należy zauważyć, podobnie jak to
         zrobił Sąd w pkt 171 zaskarżonego wyroku, że w tamtej sprawie Trybunał nie zbadał łącznie wpływu wywieranego na wymianę handlową
         między państwami członkowskimi przez dwa rozpatrywane w tamtym wyroku postanowienia porozumienia, ponieważ, jeśli chodziło
         o pierwsze z nich, celem lub skutkiem tego porozumienia nie było ograniczenie konkurencji, podczas gdy, co się tyczyło drugiego
         z nich, nie mogło ono wpływać na handel między państwami członkowskimi.
      
      58      W związku z tym, w przeciwieństwie do rozpatrywanych w niniejszych sprawach karteli, kwestia całościowego badania porozumień
         pod względem spełnienia przesłanki wpływu na handel między państwami członkowskimi nie zaistniała w tamtym omawianym wyroku.
         Z tej analizy wynika, że wnoszące odwołanie nie mogą powoływać się na tamten wyrok w celu kwestionowania tego, co zostało
         stwierdzone w pkt 56 powyżej.
      
      59      W tych okolicznościach zarzut ÖVAG polegający na twierdzeniu, że Sąd, w ramach oceny przesłanki związanej z wpływem na wymianę
         handlową między państwami członkowskimi, zobowiązany był do przeprowadzenia odrębnego badania rozpatrywanych porozumień, winien
         zostać oddalony.
      
      –       W przedmiocie zarzutu dokonania przez Sąd błędnej, niewystarczającej i wewnętrznie sprzecznej analizy definicji właściwego
         rynku
      
      60      W pierwszej kolejności, w odniesieniu do pkt 172 zaskarżonego wyroku, przypomniawszy, iż definicja rynku nie odgrywa tej samej
         roli w zależności od tego, czy stosowany jest art. 81 WE, czy art. 82 WE, Sąd uznał, że definicja właściwego rynku jest pozbawiona
         znaczenia dla sprawy, skoro Komisja doszła do wniosku, że rozpatrywane porozumienie zakłócało konkurencję i mogło znacząco
         wpłynąć na handel pomiędzy państwami członkowskimi.
      
      61      Podniesiony przez ÖVAG wobec tej analizy zarzut jest bezskuteczny, ponieważ Sąd zbadał w pkt 172–174 zaskarżonego wyroku zmierzający
         do zakwestionowania metody zastosowanej przez Komisję do dokonania oceny wpływu na handel wewnątrzwspólnotowy zarzut podniesiony
         przez wnoszącą odwołanie, która nie wyciągnęła ze swojej analizy żadnych wniosków.
      
      62      Po drugie, w odniesieniu do uzasadnienia przedstawionego przez Sąd w pkt 174 zaskarżonego wyroku, w którym stwierdza on, że
         różne usługi bankowe objęte porozumieniami nie są substytucyjne względem siebie, i w pkt 175, w którym wyjaśnia on, iż Komisja
         nie była zobowiązana do zbadania odrębnie rynków poszczególnych produktów bankowych, należy oddalić zarzut podniesiony przez
         ÖVAG, ponieważ Sąd należycie uzasadnił powody, dla których wąska definicja rynku byłaby sztuczna, a to ze względu na to, że
         większość klientów banków uniwersalnych oczekuje wszystkich usług bankowych i że, wreszcie, wpływ na handel może być pośredni,
         a rozpatrywany rynek odmienny od rynku produktów i usług objętych kartelem.
      
      63      Z powyższych uwag wynika, że należy oddalić zarzut ÖVAG oparty na dokonaniu przez Sąd błędnej, niewystarczającej i sprzecznej
         analizy definicji właściwego rynku, a w związku z tym należy oddalić część drugą badanego zarzutu.
      
      c)     W przedmiocie części trzeciej zarzutu, opartej na niewykazaniu wywierania przez kartel znaczącego wpływu na handel wewnątrzwspólnotowy
      i)     Argumenty stron
      64      Erste podnosi, iż Sąd powinien był stwierdzić w pkt 153–187 zaskarżonego wyroku, że art. 81 WE nie ma zastosowania, ponieważ
         Komisja nie ustaliła, iż rozpatrywany kartel wywierał znaczący wpływ na handel. Jak podnosi ta wnosząca odwołanie, choć porozumienie
         zawarte między bankami wywierało skutki transgraniczne, były one ograniczone.
      
      65      Komisja podnosi, że twierdzenia Erste są błędne.
      
      ii)  Ocena Trybunału
      66      Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, art. 81 ust. 1 WE nie wymaga, by porozumienia przewidziane w tym postanowieniu znacząco
         wpływały na handel wewnątrzwspólnotowy, lecz by ustalono, że porozumienia te mogą wywierać taki wpływ (zob. ww. wyrok w sprawie
         Asnef‑Equifax i Administración del Estado, pkt 43).
      
      67      W tym zakresie Sąd stwierdził w pkt 111–121, 179 i 183–185 zaskarżonego wyroku, że porozumieniem objęte zostały prawie wszystkie
         austriackie instytucje kredytowe, że obejmowało bardzo szeroką gamę produktów i usług bankowych oraz że dotyczyło całości
         terytorium Austrii, pociągając za sobą ryzyko zmiany wymogów handlowych w całym tym państwie członkowskim.
      
      68      Pomimo zatem że Sąd nie rozstrzygnął wyraźnie kwestii znaczącego charakteru wpływu na handel wewnątrzwspólnotowy, to jednak
         podkreślił okoliczności faktyczne i prawne pozwalające dojść do wniosku – przy jednoczesnym uwzględnieniu analizy przesłanki
         zdefiniowanej w pkt 36 powyżej – że omawiany kartel mógł wywierać wpływ na handel wewnątrzwspólnotowy.
      
      69      Z powyższego wynika, że należy oddalić trzecią część rozważanego zarzutu.
      
      70      Z powyższych rozważań wynika, że należy oddalić w całości zarzut naruszenia prawa w odniesieniu do błędnej oceny przesłanki
         wywierania wpływu na handel między państwami członkowskimi.
      
      2.     W przedmiocie zarzutu naruszenia prawa w odniesieniu do przypisania odpowiedzialności za naruszenie
      a)     Argumenty stron
      71      Erste podnosi, iż Sąd niesłusznie orzekł w pkt 323 i nast. zaskarżonego wyroku, że wnosząca odwołanie powinna odpowiadać za
         naruszenie popełnione przez GiroCredit przed przejęciem GiroCredit przez Erste, dawniej Die Erste Österreichische Spar‑Casse‑Bank
         AG (zwany dalej „EÖ”), i że Komisja nie dopuściła się żadnego naruszenia, przypisując to postępowanie Erste jako następcy
         prawnemu GiroCredit.
      
      72      Jako pierwszy argument Erste podnosi przede wszystkim, że Sąd niewłaściwie ocenił związki gospodarcze i prawne istniejące
         pomiędzy GiroCredit a Grupą BA. W tym zakresie Erste przypomina, że do momentu przejęcia większości kapitału tego banku w dniu
         20 maja 1997 r. GiroCredit należał w większości do Grupy BA, która z kolei uczestniczyła w „klubie Lombard”. Grupa ta sprawowała
         kontrolę nad GiroCredit nie tylko poprzez większościowy udział w kapitale GiroCredit, lecz również dzięki nominowaniu członków
         rady nadzorczej i członków zarządu oraz zajmowaniu najwyższych kierowniczych stanowisk GiroCredit przez pracowników pochodzących
         z Grupy BA. Wobec powyższego postępowanie GiroCredit w tym okresie powinno zostać przypisane BA‑CA.
      
      73      Poza tym stwierdzenie Sądu, wedle którego osobą prawną, odpowiedzialną za zarządzanie działalnością bankową GiroCredit przed
         jego transferem był „GiroCredit Bank der österreichischen Sparkassen AG” jest zdaniem Erste błędne z prawnego punktu widzenia,
         ponieważ ta ostatnia spółka była również kontrolowana i kierowana przez Grupę BA.
      
      74      W drugim zarzucie Erste podnosi, iż Sąd naruszył prawo, stwierdzając w pkt 328–336 zaskarżonego wyroku, że Komisja miała wybór
         pomiędzy nałożeniem sankcji bądź na spółkę zależną, która uczestniczyła w naruszeniu, bądź na spółkę dominującą, która miała
         nad nią kontrolę w tym okresie, nawet przy założeniu gospodarczej sukcesji przedsiębiorstw, zatem – wybór pomiędzy przypisaniem
         jej odpowiedzialności za postępowanie GiroCredit a przypisaniem odpowiedzialności dawnej spółce dominującej.
      
      75      Zdaniem Komisji należy wyraźnie odróżnić kwestię określenia osoby prawnej odpowiedzialnej za przedsiębiorstwo uczestniczące
         w naruszeniu od kwestii przesłanek, w przypadku których spełnienia zachowanie spółki zależnej, posiadającej odrębną osobowość
         prawną, może zostać przypisane spółce dominującej. Komisja podnosi, że jej podejście nie jest niesłuszne, ponieważ Erste sama
         uczestniczyła w kartelu.
      
      b)     Ocena Trybunału
      76      Przy pomocy tych dwóch zarzutów, które należy rozpatrzyć łącznie, Erste kwestionuje przypisanie jej w spornej decyzji odpowiedzialności
         za zachowanie GiroCredit przed dniem 1 października 1997 r., będącym datą jej połączenia się z GiroCredit.
      
      77      Jeżeli przedsiębiorstwo naruszy reguły konkurencji, ponosi za to odpowiedzialność zgodnie z zasadą odpowiedzialności osobistej
         (zob. podobnie wyroki: z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie C‑49/92 P Komisja przeciwko Anic Partecipazioni, Rec. s. I‑4125, pkt 145;
         z dnia 16 listopada 2000 r. w sprawie C‑279/98 P Cascades przeciwko Komisji, Rec. s. I‑9693, pkt 78).
      
      78      W odniesieniu do kwestii, w jakich okolicznościach dany podmiot, który nie popełnił naruszenia, może jednak zostać ukarany
         za jego popełnienie, należy przede wszystkim stwierdzić, że taka sytuacja może się pojawić wtedy, gdy podmiot popełniający
         naruszenie przestaje istnieć pod względem prawnym (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Komisja przeciwko Anic Partecipazioni,
         pkt 145).
      
      79      Jak bowiem orzekł Trybunał, jeżeli podmiot, który popełnił naruszenie reguł konkurencji, podlega zmianom prawnym lub organizacyjnym,
         skutkiem tych zmian niekoniecznie jest utworzenie nowego przedsiębiorstwa, zwolnionego z odpowiedzialności za działania sprzeczne
         z regułami konkurencji poprzedniego podmiotu, jeżeli między tymi podmiotami zachodzi tożsamość z gospodarczego punktu widzenia
         (zob. podobnie wyroki: z dnia 28 marca 1984 r. w sprawach połączonych 29/83 i 30/83 Compagnie royale asturienne des mines
         i Rheinzink przeciwko Komisji, Rec. s. 1679, pkt 9; wyrok z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawach połączonych C‑204/00 P, C‑205/00
         P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P i C‑219/00 P Aalborg Portland i in. przeciwko Komisji, Rec. s. I‑123, pkt 59).
      
      80      Ponadto niezgodne z zasadami konkurencji zachowanie przedsiębiorstwa można przypisać innemu przedsiębiorstwu wtedy, gdy zachowanie
         tego pierwszego przedsiębiorstwa na rynku nie jest wynikiem autonomicznej decyzji, ale zasadniczo zastosowania wytycznych
         wydanych przez to drugie przedsiębiorstwo ze względu na istniejące między nimi powiązania natury ekonomicznej i prawnej (zob.
         wyroki: z dnia 16 listopada 2000 r. w sprawie C‑294/98 P Metsä‑Serla i in. przeciwko Komisji, Rec. s. I‑10065, pkt 27; z dnia
         2 października 2003 r. w sprawie C‑196/99 P Aristrain przeciwko Komisji, Rec. s. I‑11005, pkt 96). Zatem okoliczność, że spółka
         zależna ma odrębną osobowość prawną, nie wystarcza, by wykluczyć możliwość przypisania jej zachowania spółce dominującej.
      
      81      Erste w swojej argumentacji utrzymuje, że w chwili wystąpienia naruszeń, o których mowa w spornej decyzji, zachowanie GiroCredit
         było ustalane na poziomie spółki dominującej, która sprawowała nad nią kontrolę, w tym przypadku Grupę BA i że, w konsekwencji,
         to właśnie tej ostatniej spółce należy przypisać odpowiedzialność za naruszenia dokonane swego czasu przez GiroCredit. Erste
         zmierza w ten sposób do podważenia zawartego w pkt 331 zaskarżonego wyroku rozstrzygnięcia Sądu, że Komisja ma wybór, czy
         sankcję nałoży na spółkę zależną uczestniczącą w naruszeniu, czy na spółkę dominującą, która ją kontrolowała w okresie, o którym
         mowa w spornej decyzji.
      
      82      W tym względzie Sąd słusznie uznał, że Komisja nie była zobowiązana do sprawdzenia w pierwszej kolejności, czy zostały spełnione
         przesłanki do przypisania odpowiedzialności za naruszenie spółce dominującej kontrolującej przedsiębiorstwo, które popełniło
         rozpatrywane naruszenie. Komisja nie mogła bowiem być zobowiązana do dokonania takiej weryfikacji, zanim nie rozważyła wystąpienia
         przeciwko przedsiębiorstwu będącemu sprawcą naruszenia, nawet jeżeli to przedsiębiorstwo zmieniło się istotnie jako podmiot
         prawny. Zasada odpowiedzialności osobistej, przywołana w pkt 77 powyżej, w żaden sposób nie stoi na przeszkodzie temu, aby
         Komisja rozważyła najpierw nałożenie sankcji na tę ostatnią, przed ewentualnym zbadaniem, czy naruszenie może być przypisane
         spółce dominującej. Ponadto, jak ustalił Sąd w pkt 335 zaskarżonego wyroku, w przeciwnym razie dochodzenia prowadzone przez
         Komisję byłyby znacznie obciążone koniecznością ustalenia, w przypadku każdej zmiany w kontroli przedsiębiorstwa, w jakim
         zakresie działania danego przedsiębiorstwa mogą być przypisane dawnej spółce dominującej.
      
      83      Wreszcie należy podkreślić, iż Erste, sama uczestnicząca w kartelu, którego dotyczy sporna decyzja, wiedziała w chwili przejęcia
         działalności GiroCredit, że ta ostatnia mogła być przedmiotem postępowania w sprawie naruszenia art. 81 WE i że jako następca
         prawny tej spółki naraża się więc na poniesienie konsekwencji takiego postępowania w postaci nałożonej grzywny.
      
      84      Należy zatem odrzucić drugi argument przedstawiony przez Erste na poparcie niniejszego zarzutu.
      
      85      Co się tyczy pierwszego argumentu dotyczącego przeprowadzonej przez Sąd analizy związków gospodarczych i prawnych istniejących
         pomiędzy GiroCredit a Grupą BA, to wystarczy stwierdzić, że skoro Komisja mogła słusznie nałożyć sankcję za naruszenie art. 81 WE
         na poziomie spółki zależnej GiroCredit, a co za tym idzie, przypisać odpowiedzialność tej spółki Erste, jako spółce przejmującej,
         Sąd słusznie ustalił w pkt 336 zaskarżonego wyroku, iż nie było konieczne sprawdzanie, czy postępowanie GiroCredit mogło być
         przypisane Grupie BA. W związku z powyższym argumenty Erste dotyczące rzeczywistej kontroli Grupy BA nad GiroCredit są pozbawione
         znaczenia dla sprawy.
      
      86      Uwzględniając powyższe rozważania należy odrzucić w całości zarzut naruszenia prawa polegającego na niesłusznym przypisaniu
         odpowiedzialności za naruszenie.
      
      B –  W sprawie zarzutów dotyczących naruszenia art. 15 ust. 2 rozporządzenia nr 17
      1.     W przedmiocie zarzutu naruszenia prawa w ramach oceny wagi naruszenia
      87      BA‑CA, Erste i RZB podważają zasadność ustaleń Sądu dotyczących wagi naruszenia. Zarzut ten co do zasady dzieli się na siedem
         części.
      
      a)     W przedmiocie części pierwszej zarzutu, opartej na ocenie niezgodnej z wytycznymi
      i)     Argumenty stron
      88      RZB podnosi, że Sąd przeczy sobie, nie analizując w szczególności w pkt 237 i 254 zaskarżonego wyroku kwestii, czy naruszenie
         musi być uznane za „bardzo poważne” zgodnie z zasadami przywołanymi w pkt 226 tego wyroku.
      
      89      Komisja podnosi, że choć rzeczywiście jest ograniczona ustalonymi przez siebie wytycznymi, taka sytuacja nie dotyczy Sądu
         w ramach jego nieograniczonego prawa orzekania. Ponadto z orzecznictwa jasno wynika, że wytyczne ustalają jedynie „minimalny
         program”, który nie wylicza wyczerpująco elementów, które należy uwzględnić. W uzasadnionych okolicznościach możliwe jest
         nawet odejście od tych wytycznych.
      
      ii)  Ocena Trybunału
      90      Tytułem wstępu należy przypomnieć, że, zgodnie z orzecznictwem Trybunału, w celu określenia wysokości grzywien należy uwzględnić
         czas trwania i wszystkie elementy mogące wpłynąć na ocenę wagi naruszeń (wyrok z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawach połączonych
         C‑189/0 P, C‑202/02 P, od C‑205/02 P do C‑208/02 P i C‑213/02 P Dansk Rørindustri i in. przeciwko Komisji, Zb.Orz. s. I‑5425,
         pkt 240).
      
      91      Wagę naruszeń należy ustalić na podstawie licznych elementów, do których należą szczególne okoliczności sprawy, jej kontekst
         i odstraszające działanie grzywien, przy czym nie ma potrzeby ustalania wiążącej lub wyczerpującej listy kryteriów, które
         należy obowiązkowo uwzględnić (zob. ww. wyrok w sprawach połączonych Dansk Rørindustri i in. przeciwko Komisji, pkt 241 i przytoczone
         tam orzecznictwo).
      
      92      Do Sądu należy zatem kontrolowanie sposobu wykorzystania przez Komisję uprawnień w zakresie swobodnej oceny tych elementów.
      
      93      Sąd nie przeczy zatem sobie, ani orzekając w pkt 237 zaskarżonego wyroku, że Komisja może dokonać oceny wagi naruszenia w sposób
         całościowy, z uwzględnieniem wszystkich istotnych okoliczności danej sprawy, w tym również elementów, które nie zostały wyraźnie
         wymienione w wytycznych, ani orzekając w pkt 254 tego wyroku, że horyzontalne porozumienie cenowe obejmujące tak znaczący
         sektor gospodarki nie może uniknąć jego kwalifikacji jako „bardzo poważnego” naruszenia.
      
      94      Zatem należy oddalić część pierwszą rozważanego zarzutu.
      
      b)     W przedmiocie części drugiej zarzutu, opartej na naruszeniach prawa w zakresie „charakteru” naruszenia
      95      Ta druga część obejmuje w istocie cztery argumenty.
      
      i)     Argumenty stron
      96      Po pierwsze, RZB utrzymuje, iż Sąd naruszył prawo, orzekając w pkt 240 zaskarżonego wyroku, że charakter naruszenia odgrywa
         zasadniczą rolę przy charakteryzowaniu naruszeń uznanych za bardzo poważne, podczas gdy inne kryteria, a mianowicie rzeczywisty
         wpływ naruszenia na rynek oraz zasięg właściwego rynku geograficznego mają mniejsze znaczenie.
      
      97      Po drugie, wnosząca odwołanie uważa, że Sąd naruszył również prawo, opierając zawartą w pkt 249–264 zaskarżonego wyroku ocenę
         na elementach, które nie figurują w wytycznych, a mianowicie na znaczeniu sektora bankowości dla gospodarki, na szerokiej
         gamie produktów bankowych, których dotyczył kartel, oraz na kryterium uczestnictwa większości austriackich banków w spotkaniach.
      
      98      Po trzecie, RZB zarzuca Sądowi nieuwzględnienie stanowiska rządu dążącego do uchronienia sektora bankowego przed wolną grą
         rynkową. Ponadto jej zdaniem Sąd niesłusznie uznał, że interwencja władz państwowych w zachowania objęte art. 81 WE jest okolicznością
         obciążającą przy ustalaniu grzywny.
      
      99      Wreszcie po czwarte, RZB podnosi, że Sąd w pkt 256 zaskarżonego wyroku niesłusznie rozstrzygnął, iż, aby zbadać właściwą wagę
         naruszenia, nie należy uwzględniać odstraszającego skutku grzywien.
      
      100    Komisja podnosi, że twierdzenia RZB są bądź niedopuszczalne, bądź bezzasadne.
      
      ii)  Ocena Trybunału
      101    Jeśli chodzi o pierwszy argument, uznając w pkt 240 zaskarżonego wyroku, że w ramach ogólnej oceny wagi naruszenia trzy aspekty
         tej oceny nie mają takiego samego znaczenia i że charakter naruszenia odgrywa najważniejszą rolę, Sąd nie naruszył prawa,
         opierając się na wytycznych, które kwalifikują jako naruszenia „bardzo poważne” ograniczenia poziome, takie jak kartele cenowe
         i podział rynku lub inne praktyki naruszające zasady prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego.
      
      102    W tym zakresie Sąd orzekł w szczególności w pkt 121 zaskarżonego wyroku, że co do zasady istniało porozumienie pomiędzy wszystkimi
         bankami biorącymi udział w kartelu, zmierzające do wyeliminowania konkurencji w zakresie cen szerokiej gamy usług bankowych,
         przeznaczonych zarówno dla klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych, w tym „dużych kont”, charakterystyczne dla ograniczenia
         takiego jak to, które zostało wymienione w wytycznych.
      
      103    Ponadto z tych wytycznych wynika, że sam charakter naruszenia może wystarczyć do jego zakwalifikowania jako „bardzo ciężkiego”,
         i to niezależnie od jego rzeczywistego wpływu na rynek i jego zasięgu geograficznego.
      
      104    Wreszcie w pkt 241 zaskarżonego wyroku Sąd słusznie stwierdził, że te trzy kryteria należało uwzględnić razem.
      
      105    Pierwszy argument drugiej części należy zatem oddalić jako bezzasadny.
      
      106    Z tych samych, co przedstawione w pkt 93 powyżej, powodów należy oddalić argument drugi części drugiej.
      
      107    W odniesieniu do trzeciego argumentu należy uznać, iż w pkt 260 zaskarżonego wyroku Sąd nie stwierdził, że interwencja władz
         państwowych stanowiła okoliczność obciążającą, która może sama w sobie wywierać, ze szkodą dla przedsiębiorstw, wpływ na kwotę
         nałożonych grzywien.
      
      108    Należy zatem oddalić trzeci argument drugiej części.
      
      109    Co się tyczy czwartego argumentu, zauważyć należy, iż dokonawszy zawartej w pkt 256 zaskarżonego wyroku analizy, Sąd doszedł
         w pkt 264 tego wyroku do wniosku, że okoliczności przywołane przez wnoszące odwołanie nie mogą podważyć zasadności stwierdzenia
         zawartego w spornej decyzji, zgodnie z którym porozumienia „sieci Lombard” stanowiły bardzo ciężkie naruszenie z samej swej
         istoty. RZB nie wykazała zaś w jaki sposób uwzględnienie odstraszającego skutku grzywien w celu zbadania właściwej wagi naruszenia
         – zakładając, że to uwzględnienie powinno było mieć miejsce – mogłoby zmienić wyciągnięty przez Sąd wniosek. Czwarty argument
         jest zatem bezskuteczny.
      
      110    Należy zatem oddalić powyższy argument.
      
      111    Część druga zarzutu drugiego jest zatem częściowo niedopuszczalna, a częściowo bezzasadna.
      
      c)     W przedmiocie części trzeciej zarzutu, opartej na naruszeniu prawa w zakresie „rzeczywistego wpływu naruszenia na rynek”
      i)     Argumenty stron
      112    RZB podnosi, że Sąd naruszył prawo, pozwalając Komisji wywieść z faktu samego tylko „wprowadzenia w życie” kartelu wniosek
         o istnieniu rzeczywistego wpływu naruszenia na rynek. Ta ocena jest jej zdaniem sprzeczna z brzmieniem wytycznych i dowodzi,
         że Sąd myli „wprowadzenie w życie” porozumień, które jest warunkiem zastosowania art. 81 WE, z surowszym kryterium, którym
         jest „rzeczywisty wpływ naruszenia na rynek”, właściwym dla uzasadnienia wagi naruszenia. Wyżej wymieniony wyrok w sprawie
         Cascades przeciwko Komisji sprzeciwia się zdaniem RZB takiemu rozumowaniu, a ekspertyza ekonomiczna sporządzona przez wnoszące
         odwołanie udowadnia, że porozumienia obejmujące podstawowe produkty nie miały żadnego wpływu na faktycznie stosowane wymogi.
      
      113    BA‑CA uważa, że rzeczywiste skutki naruszenia na rynku zostały ocenione w błędny sposób. Wyżej wspomniana ekspertyza ekonomiczna
         jej zdaniem dowodzi, że spotkania nie wywoływały tego typu skutków na rynku.
      
      114    Ponadto BA‑CA podnosi, że Sąd naruszył w ramach badania ekspertyzy ekonomicznej zasady dotyczące rozkładu ciężaru dowodu.
         Wymagając bowiem wykonania takiej ekspertyzy dotyczącej „wszystkich możliwych skutków porozumień i ich wpływu na rynek”, Sąd
         jej zdaniem przekroczył granice tego, czego można wymagać w zakresie ekspertyzy ekonomicznej mającej udowodnić brak wprowadzenia
         w życie porozumień i brak związku przyczynowego pomiędzy bankowymi okrągłymi stołami a wpływem na konkurencję na rynku.
      
      115    Komisja stwierdza, że ekspertyza ekonomiczna przedstawiona przez banki dotyczyła tylko dwóch produktów bankowych, a nie możliwego
         wpływu porozumienia na rynek. Nawet częściowe wprowadzenie w życie porozumienia mającego cel antykonkurencyjny wystarczy,
         aby wykluczyć możliwość stwierdzenia braku wpływu tego porozumienia na rynek.
      
      ii)  Ocena Trybunału
      116    Należy stwierdzić, że Sąd nie ograniczył się, w celu dokonania oceny wagi naruszenia, do stwierdzenia wprowadzenia kartelu
         w życie.
      
      117    W pkt 285 zaskarżonego wyroku Sąd stwierdził bowiem należycie, iż kartel dotyczący cen miał rzeczywisty wpływ na rynek, i podniósł,
         że członkowie kartelu powzięli środki zmierzające do powiadomienia klientów o ustalonych cenach, co do których dali pracownikom
         wskazówki używania ich jako podstawy do negocjacji, następnie członkowie kartelu nadzorowali ich stosowanie przez konkurencję
         oraz przez własne działy obsługi sprzedaży.
      
      118    Następnie, po przeprowadzeniu analizy zawartej w pkt 289–294 zaskarżonego wyroku, Sąd, nie naruszając prawa, doszedł w pkt 295
         tego wyroku do wniosku, że „ze względu na liczne niekwestionowane przykłady wprowadzania w życie porozumień, które przedstawia
         [sporna] decyzja, fakt, że w niektórych przypadkach porozumienia nie były przestrzegane przez jeden lub kilka banków lub że
         bankom nie udało się utrzymać ustalonego poziomu stóp procentowych lub podnieść ich zyskowności, lub że banki konkurowały
         między sobą w zakresie określonych produktów, nie wystarczy do obalenia stwierdzenia, że porozumienia zostały wprowadzone
         w życie i że miały wpływ na rynek”.
      
      119    W związku z powyższym trzecia część rozważanego zarzutu powinna zostać oddalona w całości.
      
      d)     W przedmiocie części czwartej zarzutu, opartej na naruszeniu prawa w zakresie oceny „zasięgu właściwego rynku geograficznego”
      i)     Argumenty stron
      120    RZB zarzuca Sądowi, że nie rozważył w pkt 308–313 zaskarżonego wyroku argumentu, zgodnie z którym wyraźnie i niezaprzeczalnie
         ograniczony rozmiar terytorium Republiki Austrii wyklucza uznanie stwierdzonego naruszenia za „bardzo ciężkie”. Ponadto rozumowanie
         przeprowadzone we wspomnianych pkt 308–313 jest sprzeczne z brzmieniem wytycznych i z praktyką decyzyjną Komisji.
      
      121    Komisja odpiera zarzuty podniesione przez RZB.
      
      ii)  Ocena Trybunału
      122    Wbrew temu, co podnosi RZB, Sąd nie zaniechał wydania rozstrzygnięcia w kwestii argumentu opartego na zasięgu właściwego rynku
         geograficznego. Sąd wyraźnie bowiem przedstawił w pkt 308–313 zaskarżonego wyroku powody, dla których ograniczony rozmiar
         terytorium Republiki Austrii nie stoi w sprzeczności z zakwalifikowaniem naruszenia jako „bardzo ciężkiego”.
      
      123    Ponadto zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Komisja dysponuje szerokim zakresem swobodnego uznania przy ustalaniu kwoty grzywien
         i nie jest ona związana ocenami, jakich dokonała wcześniej (zob. ww. wyrok w sprawach połączonych Dansk Rørindustri i in.,
         pkt 209–213; a także wyrok z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie C‑510/06 P Archer Daniels Midland przeciwko Komisji, Zb.Orz.
         s. I‑1843, pkt 82). Wynika z tego, że wnosząca odwołanie nie może powoływać się przed sędzią wspólnotowym na praktykę decyzyjną
         Komisji.
      
      124    Wreszcie ani wytyczne, ani rozporządzenie nr 17 nie zabraniają, w ramach oceny badania naruszenia, ograniczenia badania właściwego
         rynku geograficznego do całego lub części danego państwa członkowskiego.
      
      125    W rezultacie należy oddalić część czwartą badanego zarzutu.
      
      e)     W przedmiocie części piątej zarzutu, opartej na naruszeniu prawa w zakresie oceny skutków selektywnego charakteru dochodzenia
         na kwalifikację naruszenia oraz na naruszeniu obowiązku uzasadnienia
      
      i)     Argumenty stron
      126    RZB podnosi dwa argumenty.
      
      127    Po pierwsze, RZB wskazuje na odrzucenie przez Sąd jako niedopuszczalnego jej argumentu, zgodnie z którym uznanie naruszenia
         za „bardzo ciężkie” jest niespójne z faktem, że Komisja wszczęła postępowanie wyłącznie w stosunku do kilku przedsiębiorstw
         uczestniczących w naruszeniu.
      
      128    Drugi zarzut jest oparty na fakcie, że Sąd naruszył obowiązek uzasadnienia nie odpowiadając na argumenty, według których duża
         wysokość grzywny, z jednej strony, jest sprzeczna z symbolicznym charakterem postępowania skierowanego ostatecznie przeciwko
         całemu austriackiemu sektorowi, a, z drugiej strony – prowadzi do zakłóceń konkurencji, ponieważ grzywna została nałożona
         wyłącznie na 10% banków.
      
      129    Komisja uważa, że twierdzenia wnoszącej odwołanie są niczym innym jak tylko powtórzeniem argumentów przedstawionych przez
         nią przed Sądem Pierwszej Instancji.
      
      ii)  Ocena Trybunału
      130    RZB w swoim pierwszym zarzucie ogranicza się do ponownego przedstawienia argumentów, które uprzednio przywołała przed Sądem,
         nie wskazując szczegółowo naruszenia prawa, jakiego rzekomo dopuścił się Sąd.
      
      131    Należy zaś przypomnieć, że, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, z art. 225 WE, art. 58 akapit pierwszy statutu Trybunału Sprawiedliwości
         oraz art. 112 § 1 lit. c) regulaminu wynika, że odwołanie musi dokładnie wskazywać zakwestionowane części wyroku, którego
         uchylenie ma na celu, oraz zawierać argumenty prawne, które szczegółowo uzasadniają to żądanie. Zatem odwołanie, które ogranicza
         się do powtórzenia lub dosłownego zacytowania argumentów przedstawionych przed Sądem, nie odpowiada wymogom uzasadnienia wynikającym
         z tych przepisów (zob. wyrok z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie C‑499/03 P Biegi Nahrungsmittel i Commonfood przeciwko Komisji,
         Zb.Orz. s. I‑1751, pkt 37, 38 i przytoczone tam orzecznictwo).
      
      132    Argument pierwszy należy zatem oddalić.
      
      133    W odniesieniu do drugiego argumentu dotyczącego braku uzasadnienia należy wspomnieć, że wykładnia spoczywającego na Sądzie
         obowiązku uzasadnienia swych wyroków nie może być dokonywana w ten sposób, iż wynika z niego, że Sąd jest zobowiązany do szczegółowej
         odpowiedzi na każdy podniesiony przez stronę skarżącą argument (zob. wyroki: z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie C‑274/99 P Connolly
         przeciwko Komisji, Rec. s. I‑1611, pkt 121, a także z dnia 9 września 2008 r. w sprawach połączonych C‑120/06 P i C‑121/06 P
         FIAMM i in. przeciwko Radzie i Komisji, Zb.Orz. s. I‑6513, pkt 91).
      
      134    Orzekając zatem w pkt 315 zaskarżonego wyroku, że Komisja słusznie przyjęła jako kryterium przy wyznaczaniu adresatów spornej
         decyzji dużą częstotliwość ich udziału w najważniejszych okrągłych stołach, co nie sprzeciwia się uznaniu naruszenia za „bardzo
         ciężkie”, Sąd, który nie był zobowiązany do zbadania innych argumentów, które utraciły zatem znaczenie dla sprawy, wywiązał
         się z ciążącego na nim obowiązku uzasadnienia.
      
      135    Argument drugi należy zatem oddalić.
      
      136    Część piąta badanego zarzutu jest zatem częściowo niedopuszczalna, a częściowo – bezzasadna.
      
      f)     W przedmiocie części szóstej zarzutu, opartej na braku całościowej oceny wagi naruszenia
      i)     Argumenty stron
      137    RZB zarzuca Sądowi brak dokonania całościowej oceny wagi naruszenia uwzględniającej wszystkie aspekty wymienione w wytycznych,
         jak również wszystkie czynniki zewnętrzne, a mianowicie – ekonomiczne znaczenie austriackiego sektora bankowego, brak konieczności
         zapewnienia skutku odstraszającego i selektywny charakter przeprowadzonego dochodzenia. Wnosząca odwołanie podnosi, że jeżeli
         Sąd dokonałby takiej analizy, doszedłby do wniosku, iż rozważane naruszenie nie może zostać uznane za „bardzo ciężkie”.
      
      138    Komisja uważa, że te twierdzenia są nieuzasadnione.
      
      ii)  Ocena Trybunału
      139    Wbrew temu, co utrzymuje RZB, Sąd uwzględnił zarówno wagę kryteriów wyraźnie wspomnianych w wytycznych, jak i wagę czynników
         wyraźnie w tychże wytycznych niewymienionych.
      
      140    Dokonując bowiem oceny wagi naruszenia, Komisja powinna uwzględnić nie tylko szczególne okoliczności danego przypadku, ale
         również kontekst naruszenia oraz, w celu ustalenia wysokości kwoty grzywny, zapewnić swym działaniom odstraszający skutek,
         przede wszystkim w odniesieniu do tych typów naruszeń, które mają szczególnie szkodliwy charakter dla realizacji celów Wspólnoty
         (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Archer Daniels Midland przeciwko Komisji, pkt 63).
      
      141    W zaskarżonym wyroku, a szczególnie w jego pkt 249, 250 i 254, Sąd w szczególności słusznie orzekł, że horyzontalne porozumienie
         cenowe należy zaliczyć do bardzo poważnych naruszeń nawet w przypadku, gdy nie towarzyszyły mu inne ograniczenia konkurencji,
         takie jak podział rynku, i że taki kartel, dotyczący tak istotnego sektora, jak sektor bankowy, obejmujący szeroką gamę produktów
         bankowych i obejmujący większość podmiotów gospodarczych, nie powinien, co do zasady, uniknąć uznania go za bardzo poważne
         naruszenie bez względu na jego kontekst (zob. podobnie wyrok z dnia 22 maja 2008 r. w sprawie C‑266/06 P Evonik Degussa przeciwko
         Komisji i Radzie, pkt 104).
      
      142    Ponadto Sąd zbadał również inne argumenty wnoszących odwołanie, szczególnie w pkt 254–264 zaskarżonego wyroku. Doszedł jednakże
         do wniosku, w pkt 264 tego wyroku, że te argumenty nie mogą podważyć stwierdzenia, zgodnie z którym porozumienia „sieci Lombard”
         stanowią, z racji swojego charakteru, bardzo poważne naruszenie.
      
      143    W ten sposób, jak zostało powiedziane w pkt 93 powyżej, Sąd nie naruszył w żaden sposób prawa w tym zakresie. Należy zresztą
         podnieść, że, w przeprowadzonym przez siebie badaniu wbrew temu, co podnosi RZB, Sąd uwzględnił kryteria wymienione w wytycznych,
         zgodnie z którymi bardzo ciężkimi naruszeniami są również poziome kartele cenowe, takie jak ten utworzony w niniejszym przypadku.
      
      144    Szósta część badanego zarzutu jest zatem bezzasadna.
      
      g)     W przedmiocie części siódmej zarzutu, opartej na naruszeniu prawa w zakresie przyjętego przez Komisję podziału wnoszących
         odwołanie na kategorie naruszeń
      
      145    W ramach siódmej części wnoszące odwołanie przywołują co do zasady pięć argumentów.
      
      i)     Argumenty stron
      146    W pierwszym zarzucie dotyczącym braku podstawy prawnej, naruszenia zasad odpowiedzialności osobistej, proporcjonalności sankcji
         i równości w wyniku przypisania głównym instytucjom udziałów rynkowych należących do sektora zdecentralizowanego, Erste, RZB
         i ÖVAG podważają w istocie zasadę przypisywania, w celu dokonania podziału na kategorie, udziałów rynkowych odpowiadających
         im sektorów zdecentralizowanych.
      
      147    W tym względzie wnoszące odwołanie podtrzymują po pierwsze, iż Sąd w pkt 356 i 373 zaskarżonego wyroku naruszył prawo, oceniając,
         że, przypisując im w celu obliczenia grzywny wspomniane udziały w rynku, Komisja nie przypisała im zachowania stanowiącego
         naruszenie i nałożyła na nie sankcje wyłącznie za „ich własne zachowanie”.
      
      148    Takie przypisanie sprowadza się zdaniem wnoszących odwołanie w rzeczywistości do przypisania im odpowiedzialności za naruszenia
         popełnione przez banki ich sektorów zdecentralizowanych ze względu na to, że pozycja na rynku tych sektorów została w pełni
         uwzględniona w celu obliczenia grzywny.
      
      149    Erste, RZB i ÖVAG uważają zatem, że to przypisanie powinno zostać ocenione w świetle kryteriów, które Trybunał przedstawił
         w kwestii możliwości przypisania odpowiedzialności za naruszenia w ramach grupy spółek, a mianowicie w świetle możliwości
         kontroli przedsiębiorstwa i istnienia jednej jednostki gospodarczej.
      
      150    Komisja podnosi, że decydującym kryterium przy podziale na kategorie jest porównanie rzeczywistej siły rynkowej oparte na
         stałych związkach banków zdecentralizowanych z ich spółkami wiodącymi.
      
      151    Po drugie, Erste twierdzi, że przypisanie spółkom wiodącym udziałów w rynku należących do około 70 austriackich kas oszczędnościowych
         narusza art. 15 ust. 2 rozporządzenia nr 17 w związku z pkt 1A akapit szósty wytycznych. Przepis ten uniemożliwia bowiem jej
         zdaniem przypisanie przedsiębiorstwu udziału w rynku należącego do innych przedsiębiorstw obecnych w tym samym sektorze działalności.
      
      152    Erste i RZB również podnoszą, że takie przyznanie narusza zasadę odpowiedzialności osobistej za popełnienie naruszeń w zakresie
         prawa konkurencji, jak również zasadę proporcjonalności sankcji.
      
      153    Wreszcie RZB i ÖVAG twierdzą, że Sąd naruszył również zasadę równości. W tym zakresie RZB zarzuca Sądowi, iż ten porównał,
         w celu dokonania podziału na kategorie, główne instytucje centralne poszczególnych sektorów zdecentralizowanych do banków
         scentralizowanych. Sąd powinien był zbadać, czy nie należało przyjąć jedynie części udziałów w rynku posiadanych przez poszczególne
         sektory, tak aby uwzględnić okoliczność, że gdy bank centralny uczestniczy w okrągłych stołach, to ogranicza się on do przekazywania
         informacji, ponieważ nie może występować w imieniu banków i nie może udzielić wskazówek w celu wprowadzenia w życie ewentualnych
         porozumień.
      
      154    Komisja przypomina, że przypisanie w spornej decyzji udziałów w rynku zostało oparte nie na szczególnych ustaleniach dotyczących
         rzeczywistego udziału banków zdecentralizowanych w naruszeniu, lecz jedynie na okoliczności faktycznej polegającej na tym,
         iż Komisja nałożyła sankcje na spółki wiodące za ich własne zachowanie. Komisja dodaje, że w niniejszym przypadku nie zostało
         przypisane żadne zachowanie osób trzecich.
      
      155    W odniesieniu do RZB Komisja podkreśla, że grzywny nałożone na spółki wiodące nie przekroczyły pułapu 10% obrotu przedsiębiorstwa
         zgodnie z art. 15 rozporządzenia nr 17.
      
      156    Różni się to zatem zdaniem Komisji od sytuacji, w której byłoby niezbędne uwzględnienie całego obrotu grupy, jeżeli spółka
         wiodąca i banki zdecentralizowane zostałyby uznane za jedną jednostkę gospodarczą.
      
      157    Komisja podnosi wreszcie kwestię niedopuszczalności argumentu zmierzającego do zbadania proporcjonalności grzywny, ponieważ
         Trybunał nie może zastąpić, ze względów słuszności, swoją oceną oceny Sądu.
      
      158    Po drugie, Erste i ÖVAG podnoszą, iż Sąd naruszył ich prawo do obrony, orzekając, w pkt 369 zaskarżonego wyroku, że znajdująca
         się w piśmie w sprawie przedstawienia zarzutów informacja, zgodnie z którą Erste i ÖVAG były spółkami wiodącymi sektora kas
         oszczędnościowych i sektora banków spółdzielczych, była wystarczająca dla poszanowania ich prawa do obrony.
      
      159    Ponadto podnoszą one, że Komisja nie powinna się zadowolić samym ogólnym stwierdzeniem i powinna była zawiadomić przedsiębiorstwa
         o wnioskach, jakie zamierzała wyciągnąć z wszystkich okoliczności faktycznych dotyczących naruszenia, a w szczególności ze
         swego zamiaru przypisania im udziałów w rynku ich sektora zdecentralizowanego.
      
      160    Po trzecie, Erste, RZB i ÖVAG zarzucają Sądowi niewłaściwą ocenę ich roli i ich funkcji w ramach grup banków.
      
      161    Erste podważa ocenę Sądu przedstawioną w pkt 401 zaskarżonego wyroku, zgodnie z którą Erste miała za zadanie „reprezentowanie”
         sektora kas oszczędnościowych w czasie okrągłych stołów bankowych.
      
      162    ÖVAG podnosi, że wbrew temu, co orzekł Sąd, nie miała ona żadnej możliwości nakładania zobowiązań na niezależne banki spółdzielcze
         i że nie tworzy z nimi jednej jednostki gospodarczej.
      
      163    RZB twierdzi, że nie dysponowała „większym doświadczeniem i lepszymi informacjami” w stosunku do innych banków w swoim sektorze
         zdecentralizowanym wbrew temu, co wskazano w pkt 405 zaskarżonego wyroku. W każdym razie podnosi ona, że stwierdzenia Sądu
         dotyczące związków, jakie łączyły ją z jej sektorem zdecentralizowanym, nie pozwalały przypisać jej w całości udziałów w rynku
         tego sektora.
      
      164    Wreszcie podnosi ona, że nie posiada porównywalnej ze zdolnością dużych banków zorganizowanych w sposób hierarchiczny zdolności
         do wyrządzania szkód osobom prywatnym i że nie ma również możliwości korzystania ze spornych praktyk z powodu braku znaczącego
         indywidualnego udziału w rynku lub udziału w zyskach banków należących do tego sektora.
      
      165    Po czwarte, Erste podnosi, że Sąd błędnie potwierdził w pkt 455 i 458 zaskarżonego wyroku ocenę dokonaną przez Komisję w odniesieniu
         do udziałów w rynku posiadanych przez nią przed połączeniem lub po połączeniu z GiroCredit. Erste uważa, że powinna zostać
         zaliczona do niższej kategorii.
      
      166    Sąd, zdaniem Erste, naruszył więc w pkt 457 zaskarżonego wyroku prawo, rozstrzygając o pozostawieniu jej w pierwszej kategorii.
         Sąd naruszył również zasady równego traktowania i proporcjonalności, nie rozróżniając, w celu dokonania podziału na kategorie,
         pomiędzy posiadaniem udziału w rynku w wysokości 30% i w wysokości 17%.
      
      167    Komisja podnosi, że mogła umieścić Erste w pierwszej kategorii po jej połączeniu z GiroCredit, bez względu na to, jak duży
         był dokładny udział w rynku. Ponadto podnosi ona kwestię niedopuszczalności argumentu, że Komisja uwzględniła dwukrotnie udziały
         w rynku i zachowanie EÖ, a to dlatego, iż Erste w rzeczywistości zmierza do przeprowadzenia ponownej oceny stanu faktycznego.
      
      168    Po piąte, ÖVAG podnosi, iż, przyjmując w pkt 401 zaskarżonego wyroku, że wnosząca odwołanie odgrywała „w spotkaniach najważniejszych
         okrągłych stołów” rolę przedstawiciela niezależnych banków spółdzielczych, Sąd przeinaczył dowody znajdujące się w aktach
         sprawy. Wymiana informacji oraz działalność ÖVAG w charakterze koordynatora i przedstawiciela zdecentralizowanych banków spółdzielczych
         nie zostały nigdy dowiedzione.
      
      169    Ponadto zdaniem tej spółki Sąd błędnie powołał się na wyrok austriackiego trybunału konstytucyjnego z dnia 23 czerwca 1993 r.
         przedstawionego przez Komisję w celu uzasadnienia przypisania ÖVAG udziału w rynku banków należących do tego sektora (pkt 392–401
         zaskarżonego wyroku). Tym samym Sąd bądź dokonał ustalenia faktycznego, którego niedokładność wynikała z akt sprawy, bądź
         też przeinaczył materiał dowodowy. W każdym przypadku przekroczył granice przysługującej mu swobody oceny. W replice ÖVAG
         podkreśla szczególnie istnienie przeinaczenia materiału dowodowego przez Sąd, podnosząc, że to przeinaczenie podlega kontroli
         Trybunału.
      
      170    Na koniec ÖVAG podnosi, że Sąd nie zbadał osobno jej sytuacji, w przeciwieństwie do sytuacji Erste i RZB oraz odpowiadających
         im sektorów.
      
      171    Komisja podnosi brak wyjaśnień ze strony wnoszącej odwołanie i wnosi o oddalenie zarzutu. Co się tyczy powołania się na wyrok
         austriackiego trybunału konstytucyjnego, Komisja podważa istnienie jakiegokolwiek przeinaczenia.
      
      ii)  Ocena Trybunału
      172    W zakresie pierwszego argumentu, co również stwierdził Sąd w pkt 355–357 zaskarżonego wyroku, przypisanie przez Komisję udziałów
         w rynku banków sektora zdecentralizowanego nie jest przypisaniem stanowiącego naruszenie zachowania tych banków spółkom wiodącym.
      
      173    Należy bowiem odróżnić pierwszą czynność od drugiej w zakresie, w jakim zmierza ona do zapewnienia, tak jak stwierdził Sąd,
         aby wysokość grzywien nałożonych na spółki wiodące odzwierciedlała we właściwy sposób wagę ich własnego stanowiącego naruszenie
         zachowania, w tym przypadku zasadniczą rolę, jaką odgrywały w ramach różnych jednostek jako przedstawiciele banków sektora
         zdecentralizowanego, włączając w to działanie zmierzające do obrony interesów tych banków, oraz jako centra wzajemnej wymiany
         informacji, rolę, która stanowi przesłankę ich rzeczywistego wpływu na postępowanie banków zdecentralizowanych.
      
      174    W celu dokonania oceny wagi tego postępowania należy, zgodnie z pkt 1A akapity czwarty i szósty wytycznych, uwzględnić rzeczywiste
         ekonomiczne możliwości przedsiębiorstw zakłócenia konkurencji przez te banki, ich właściwe znaczenie i tym samym rzeczywisty
         wpływ zachowania - stanowiącego naruszenie - na konkurencję.
      
      175    Sąd nie naruszył zatem prawa, orzekając, iż wymaga to również uwzględnienia trwałych więzi strukturalnych wiążących spółki
         wiodące z bankami sektora zdecentralizowanego, szczególnie w zakresie przedstawicielstwa i wymiany informacji, ponieważ, z uwagi
         na te więzi, rzeczywiste możliwości ekonomiczne wymienionych spółek, a zatem ich zdolność do naruszenia reguł konkurencji
         może być znacznie większa niż zdolność, na którą wskazywałaby wielkość ich obrotu.
      
      176    Jeżeli nie uwzględniono by udziałów w rynku jednostek zdecentralizowanych, to zachodziłoby ryzyko, że odstraszający charakter
         grzywny jako ogólny wymóg, który, jak to wynika z pkt 1A akapit czwarty wytycznych, powinien być dla Komisji wyznacznikiem
         podczas obliczania wysokości grzywny, mógłby nie zostać zapewniony.
      
      177    Z powyższych rozważań wynika, iż w celu dokonania oceny podziału na kategorie Sąd nie naruszył prawa, orzekając w pkt 357
         zaskarżonego wyroku, że Komisja uwzględniła indywidualne zachowanie spółek wiodących i nie przypisała im postępowania banków
         ich sektora.
      
      178    Wnoszące odwołanie nie mogą się zatem powołać na nieprzestrzeganie zasad odpowiedzialności osobistej, proporcjonalności sankcji
         i równości, jak również na pkt 1A akapit szósty wytycznych.
      
      179    Należy oddalić argument pierwszy części siódmej badanego zarzutu.
      
      180    Jeśli chodzi o argument drugi, należy na wstępie go oddalić.
      
      181    Trybunał orzekł bowiem już, że Komisja czyni zadość obowiązkowi poszanowania prawa przedsiębiorstw do bycia wysłuchanym, jeśli
         wskazuje wyraźnie w piśmie w sprawie przedstawienia zarzutów, że zbada, czy należy nałożyć grzywny na zainteresowane przedsiębiorstwa,
         i jeśli wymienia zasadnicze okoliczności faktyczne i prawne, które mogą prowadzić do nałożenia grzywny, takie jak waga i czas
         trwania domniemanego naruszenia i jego dokonanie „umyślnie lub przez niedbalstwo”. W ten sposób Komisja podaje im informacje,
         które są niezbędne do obrony nie tylko przed stwierdzeniem naruszenia, ale również przed nałożeniem grzywny (zob. ww. wyrok
         w sprawie Dansk Rørindustri i in. przeciwko Komisji, pkt 428 i przytoczone tam orzecznictwo).
      
      182    W zakresie dotyczącym wysokości przewidywanych grzywien z utrwalonego orzecznictwa wynika, że udzielanie informacji o nich
         przed umożliwieniem przedsiębiorstwom przedstawienia uwag dotyczących postawionych im zarzutów oznaczałoby uprzedzenie w sposób
         niewłaściwy decyzji Komisji (zob. ww. wyrok w sprawie Dansk Rørindustri i in. przeciwko Komisji, pkt 434 i przytoczone tam
         orzecznictwo).
      
      183    Z powyższego wynika zatem, iż Sąd słusznie mógł orzec w pkt 369 zaskarżonego wyroku, że te wymogi zostały w danym przypadku
         spełnione, ponieważ Komisja wskazała w piśmie w sprawie przedstawienia zarzutów, iż Erste, RZB i ÖVAG były spółkami wiodącymi
         dla poszczególnych sektorów, a zatem taka wskazówka była wystarczająca dla poszanowania prawa do obrony wnoszących odwołanie.
      
      184    W odniesieniu do trzeciego argumentu należy podnieść, że Sąd zbadał w pkt 389–408 zaskarżonego wyroku ocenę okoliczności faktycznych
         dokonaną przez Komisję w spornej decyzji w zakresie dotyczącym roli odgrywanej przez banki centralne spółek wnoszących odwołanie.
      
      185    Wnoszące odwołanie zmierzają w rzeczywistości po prostu do przeprowadzenia ponownej oceny okoliczności faktycznych, które
         nie mogą być rozważane w ramach odwołania.
      
      186    Należy zatem oddalić trzeci argument.
      
      187    W ramach czwartego argumentu, w którym Erste utrzymuje, że Sąd niesłusznie podtrzymał umieszczenie jej w pierwszej kategorii
         i w ten sposób naruszył zasady równego traktowania i proporcjonalności, należy przypomnieć, iż, chociaż w ramach odwołania
         Trybunał nie może, ze względów słuszności, zastąpić własną oceną oceny dokonanej przez Sąd orzekający w ramach nieograniczonego
         prawa orzekania w przedmiocie kwoty grzywien nałożonych na przedsiębiorstwa z powodu naruszenia przez nie prawa wspólnotowego,
         to jednak przy ustalaniu kwoty tych grzywien korzystanie z tego uprawnienia nie może prowadzić do dyskryminacji pomiędzy przedsiębiorstwami,
         które wzięły udział w porozumieniu lub uzgodnionej praktyce sprzecznymi z art. 81 ust. 1 WE (wyrok z dnia 25 stycznia 2007 r.
         w sprawie C‑411/04 P Salzgitter Mannesmann przeciwko Komisji, Zb.Orz. s. I‑959, pkt 68 i przytoczone tam orzecznictwo).
      
      188    W pkt 457 zaskarżonego wyroku Sąd zbadał zarzut Erste w następujący sposób:
      
      „Jeśli chodzi o zarzut, zgodnie z którym udział [grupy] BA w rynku, który osiągał 12–13%, został omyłkowo włączony do udziału
         sięgającego 30%, jaki [sporna] decyzja przypisała jednostce ustanowionej przez spółkę wiodącą i kasy oszczędnościowe, należy
         stwierdzić, że po odjęciu udziału rynkowego [grupy] BA, pozostały udział w rynku w wysokości 17–18% w dalszym ciągu uzasadniałby
         zaliczenie w pierwszej kategorii, ponieważ jest on oczywiście bliższy wartości wytycznej wynoszącej 22% niż tej wynoszącej
         11% dla drugiej kategorii. W konsekwencji zarzut ten musi zostać oddalony w ramach kontroli legalności decyzji Komisji, biorąc
         pod uwagę, że nawet gdyby był on zasadny, nie mógłby podważyć sentencji [spornej] decyzji. Ponadto Sąd ocenia, w ramach przysługującego
         mu nieograniczonego prawa orzekania, że umieszczenie Erste w pierwszej kategorii jest uzasadnione, z uwagi na ustalenie właściwej
         wysokości grzywny”.
      
      189    W tym zakresie należy wyjaśnić, że, jeśli chodzi o podział członków kartelu na różne kategorie, pociągający za sobą zryczałtowanie
         kwot wyjściowych dla przedsiębiorstw należących do tej samej kategorii, Sąd w pkt 424 zaskarżonego wyroku stwierdził:
      
      „W tym przypadku Komisja nie ustaliła precyzyjnych progów dla pięciu utworzonych kategorii, ale w swojej odpowiedzi na skargę
         wskazała »wartości wytyczne«, wokół których sytuują się udziały rynkowe przedsiębiorstw zaliczonych do tej samej kategorii.
         Co się tyczy kategorii od pierwszej do czwartej, różnice pomiędzy poszczególnymi wartościami wytycznymi są spójne i obiektywnie
         uzasadnione. W istocie bowiem wartość wytyczna dla drugiej i czwartej kategorii odpowiada połowie wartości z kategorii wyższej
         i podobnie rzecz ma się w przypadku odpowiadającej im kwoty wyjściowej”.
      
      190    Z akt sprawy wynika, że w niniejszym przypadku kategorie zostały określone w oparciu o udziały w rynku posiadane przez każdą
         spółkę i że wartości wytyczne zostały ustalone na około 22%, 11%, 5,5%, 2,75% i mniej niż 1% dla ostatniej kategorii.
      
      191    Sąd zatem słusznie stwierdził, że bez względu na to, jaki byłby udział w rynku należący do Erste, a mianowicie, czy byłoby
         to 17–18% czy 30%, plasuje się ona na wysokości wartości wytycznej 22%, co pociąga zakwalifikowanie przedsiębiorstwa do pierwszej
         kategorii.
      
      192    Ponadto treść wytycznych dotycząca kwoty grzywien, jakie mogą być nałożone na przedsiębiorstwa uczestniczące w kartelu, nie
         określa arytmetycznej metody obliczania tych grzywien (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Dansk Rørindustri i in. przeciwko
         Komisji, pkt 266 i przytoczone tam orzecznictwo).
      
      193    Z powyższych rozważań wynika, że Sąd nie naruszył prawa, utrzymując, w ramach przysługującego mu nieograniczonego prawa orzekania,
         zakwalifikowanie Erste w pierwszej kategorii.
      
      194    Należy zatem oddalić argument czwarty części siódmej badanego zarzutu.
      
      195    Jeśli chodzi o piąty argument, należy, po pierwsze, oddalić argument ÖVAG, zgodnie z którym Sąd nie zbadał jej sytuacji.
      
      196    W pkt 389–408 zaskarżonego wyroku Sąd zbadał bowiem całościowo związki istniejące pomiędzy spółkami wiodącymi a ich sektorem
         zdecentralizowanym i w odniesieniu do ÖVAG w pkt 400 tego wyroku w szczególności stwierdził, że ÖVAG potwierdza świadczenie
         na rzecz banków należących do jej sektora usług dotyczących funkcji, których te banki nie mogły pełnić same z racji ich niewielkich
         rozmiarów oraz z braku odpowiednich środków finansowych.
      
      197    W odniesieniu do wyroku austriackiego trybunału konstytucyjnego Sąd w pkt 393 zaskarżonego wyroku wspomniał o okolicznościach
         zwrócenia się do tego trybunału konstytucyjnego i przeanalizował dokonany przez ten Sąd opis roli głównych instytucji centralnych
         oraz ich związków z bankami zdecentralizowanymi. W szczególności podniósł, że, zdaniem trybunału konstytucyjnego, ściśle powiązana
         ze sobą sieć, oparta na prawach i obowiązkach rozwijała się przez kilkadziesiąt lat, a stwierdzenie to dotyczyło nie tylko
         sektora Raiffeisen, o którym mowa w tym wyroku, ale również sektora banków spółdzielczych i sektora kas oszczędnościowych.
      
      198    W tym kontekście należy zauważyć, że formułowane przez ÖVAG twierdzenia dotyczące ustalenia nieprawdziwych okoliczności faktycznych,
         przeinaczenia dowodów i przekroczenia granic swobody oceny sprowadzają się do podważania dokonanej przez Sąd oceny stanu faktycznego
         przedstawionego w środku dowodowym dostarczonym przez stronę.
      
      199    Zatem wyłącznie do Sądu należy ocena wartości, jaką należy przyznać dowodom, które zostały mu przedstawione, przy czym ta
         ocena nie stanowi – z wyjątkiem przypadków ich przeinaczenia – kwestii prawnej podlegającej jako taka kontroli Trybunału (zob.
         wyrok z dnia 21 września 2006 r. w sprawie C‑113/04 P Technische Unie przeciwko Komisji, Rec. s. I‑8831, pkt 83 i przytoczone
         tam orzecznictwo).
      
      200    W tym zakresie wystarczy stwierdzić, że ÖVAG nie przedstawiła dowodów na istnienie przeinaczenia, na które szczególnie się
         powołuje.
      
      201    Podobnie ma się sprawa z przeinaczeniem dowodów, którego, zdaniem wnoszącej odwołanie, Sąd dopuścił się w pkt 401 zaskarżonego
         wyroku.
      
      202    Argument piąty części siódmej badanego zarzutu należy zatem oddalić w całości.
      
      203    W konsekwencji należy oddalić w całości siódmą część badanego zarzutu, jak również cały zarzut oparty na naruszeniu prawa
         przy dokonywaniu oceny wagi naruszenia.
      
      2.     W przedmiocie zarzutu opartego na naruszeniu prawa, na braku uzasadnienia i na przeinaczeniu środków dowodowych w zakresie
         istnienia okoliczności łagodzących
      
      204    Ten zarzut jest w istocie podzielony na trzy części.
      
      a)     W przedmiocie części pierwszej, opartej na naruszeniu prawa, na przeinaczeniu dowodów i na wewnętrznej sprzeczności uzasadnienia
         w zakresie biernej roli ÖVAG
      
      i)     Argumenty stron
      205    ÖVAG podważa zaskarżony wyrok w zakresie, w jakim Sąd oddalił wszystkie argumenty dotyczące nieuwzględnienia okoliczności
         łagodzących.
      
      206    W pierwszym argumencie ÖVAG zarzuca Sądowi poprzestanie na powtórzeniu treści wytycznych bez zbadania okoliczności sprawy,
         a zwłaszcza wyjątkowej roli, jaką spółka ta odgrywała w „klubie Lombard”.
      
      207    W drugim zarzucie ÖVAG podnosi, że Sąd naruszył prawo w pkt 483 zaskarżonego wyroku, opierając swą ocenę na kryterium uczestnictwa
         banków w okrągłych stołach, które zostało również wykorzystane w ramach podziału banków na kategorie. W ten sposób Sąd połączył
         kwestię podziału banków na kategorie w zależności od ich znaczenia na rynku z zagadnieniem uznania istnienia okoliczności
         łagodzącej. Zdaniem zaś wnoszącej odwołanie uznanie istnienia okoliczności łagodzącej nie powinno być uzależnione od „sporadycznego”
         charakteru udziału przedsiębiorstwa w zebraniach. Wytyczne zobowiązują Komisję do zróżnicowania oceny odgrywanych przez przedsiębiorstwa
         ról, a nie do manichejskiej oceny typu „wszystko albo nic”.
      
      208    W trzecim argumencie ÖVAG powołuje się na przeinaczenie środków dowodowych, którego jej zdaniem dopuścił się Sąd przy przedstawieniu
         okoliczności sprawy i okoliczności faktycznych wynikających z akt dotyczących jej udziału w kartelu. ÖVAG nigdy bowiem nie
         utrzymywała, jakoby dystansowała się od kartelu, lecz stale podkreślała skromną rolę, jaką w nim odgrywała (pkt 484 zaskarżonego
         wyroku).
      
      209    W czwartym argumencie opartym na wewnętrznej sprzeczności uzasadnienia ÖVAG podnosi, że analiza zawarta w pkt 485 i 486 zaskarżonego
         wyroku jest wewnętrznie sprzeczna w zakresie, w jakim uznaje ją za „duży bank” i za „przedstawiciela sektora”, podczas gdy
         Komisja nawet nie przeprowadziła żadnej kontroli w jej pomieszczeniach, wnosząca odwołanie nie należała do „ścisłego grona
         banków” oraz brała udział tylko w ograniczonej liczbie spotkań.
      
      210    Komisja uważa, że te argumenty są bez znaczenia dla niniejszej sprawy z uwagi na fakt, iż zadaniem Trybunału nie jest zastępowanie,
         ze względów słuszności, własną oceną oceny Sądu.
      
      ii)  Ocena Trybunału
      211    Powołując się w pkt 482 i 486 zaskarżonego wyroku na orzecznictwo dotyczące, z jednej strony, okoliczności wskazujących na
         bierną rolę przedsiębiorstwa w ramach kartelu i, z drugiej strony, na udział przedsiębiorstwa w jednym lub w wielu zebraniach
         oraz badając w pkt 483–485 i 487–489 zaskarżonego wyroku sposób, w jaki Komisja uwzględniła postępowanie każdego z przedsiębiorstw,
         Sąd nie ograniczył się do zwykłego powtórzenia wytycznych, lecz, przeciwnie, dokonał dokładnego badania okoliczności faktycznych
         przywołanych przez ÖVAG.
      
      212    Zatem argument pierwszy części pierwszej powinien zostać oddalony.
      
      213    W odniesieniu do naruszenia prawa, jakiego miał się dopuścić Sąd w pkt 483 zaskarżonego wyroku, należy przypomnieć, iż Trybunał
         orzekł, że przedsiębiorstwo ponosi odpowiedzialność z powodu naruszenia art. 81 ust. 1 WE, gdy uczestniczyło w tych spotkaniach
         i znało ich cel, nawet jeśli potem nie zastosowało w praktyce środków ustalonych podczas tych spotkań (zob. wyrok z dnia 15 października
         2002 r. w sprawach połączonych C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, od C‑250/99 P do C‑252/99 P i C‑254/99 P Limburgse
         Vinyl Maatschappij i in. przeciwko Komisji, Rec. s. I‑8375, pkt 509).
      
      214    Stwierdzając w pkt 483 zaskarżonego wyroku, że Komisja wybrała dane banki na adresatów spornej decyzji z uwagi na ich częsty
         udział w najważniejszych okrągłych stołach, Sąd nie naruszył w żaden sposób prawa.
      
      215    Tak samo, wbrew temu, co twierdzi ÖVAG, wspomniane kryterium jest odmienne od kryterium użytego w celu dokonania podziału
         banków na kategorie. W tej bowiem ostatniej sytuacji przyjęto kryterium wymienione w pkt 1A akapit szósty wytycznych dotyczące
         gospodarczych możliwości banków.
      
      216    Orzekając w pkt 487 zaskarżonego wyroku, że rozróżnienie pomiędzy bankami, które mogło wynikać z ról, jakie odgrywały w ramach
         okrągłych stołów, „zostało już wzięte pod uwagę w ramach przydziału banków do różnych kategorii”, Sąd nie popełnił żadnego
         błędu co do prawa. Przed dokonaniem bowiem tego stwierdzenia wprowadził on rozróżnienie między bankami, które odegrały najważniejszą
         rolę w ramach okrągłych stołów, a ich pozycją na rynku, aby dojść do wniosku, że chodziło o te same banki.
      
      217    W związku z powyższym należy oddalić argument drugi części pierwszej badanego zarzutu.
      
      218    Co się tyczy trzeciego zarzutu, należy stwierdzić, że wnosząca odwołanie nie przedstawia żadnego dowodu, który mógłby dowieść
         istnienia przeinaczenia materiału dowodowego.
      
      219    W związku z tym należy oddalić trzeci zarzut części pierwszej badanego zarzutu.
      
      220    W odniesieniu do zarzutu czwartego należy stwierdzić, jak podnosi Komisja, że twierdzenia wnoszącej odwołanie dotyczące charakteru
         okoliczności łagodzących zostały podniesione po raz pierwszy dopiero na etapie postępowania odwoławczego.
      
      221    Zatem zgodnie z utrwalonym orzecznictwem dopuszczenie, aby strona po raz pierwszy podniosła przed Trybunałem zarzut, którego
         nie podniosła przed Sądem, oznaczałoby, że dopuszcza się, aby Trybunał, którego właściwość w zakresie odwołania ma charakter
         ograniczony, rozpoznał spór, który wykracza poza granice sporu rozpatrzonego przez Sąd. W ramach odwołania właściwość Trybunału
         ogranicza się zatem do zbadania dokonanej przez Sąd oceny zarzutów, które zostały przed nim podniesione (zob. ww. wyrok w sprawie
         Dansk Rørindustri i in. przeciwko Komisji, pkt 165).
      
      222    Twierdzenia te zatem są niedopuszczalne na etapie postępowania odwoławczego.
      
      223    W rezultacie należy oddalić w całości część pierwszą badanego zarzutu.
      
      b)     W przedmiocie części drugiej, opartej na naruszeniu prawa w zakresie udziału władz publicznych w okrągłych stołach bankowych
      i)     Argumenty stron
      224    BA‑CA utrzymuje, że Sąd naruszył prawo, nie uwzględniając w pkt 505 zaskarżonego wyroku udziału władz publicznych jako okoliczności
         łagodzącej.
      
      225    Z praktyki decyzyjnej Komisji i z orzecznictwa Trybunału wynika bowiem, że tolerowanie zachowania przez krajowego ustawodawcę
         lub przez władze publiczne stanowi okoliczność łagodzącą i uzasadnia zatem obniżenie wysokości kwoty grzywny, niezależnie
         od rozmiaru uczestniczących w kartelu przedsiębiorstw.
      
      226    W szczególności BA‑CA zarzuca Sądowi, iż ten orzekł w pkt 505 zaskarżonego wyroku, że tolerowanie naruszenia przez władze
         publiczne nie może zostać uwzględnione „mając na uwadze środki, jakimi dysponują banki, aby zdobyć precyzyjne i prawidłowe
         informacje prawne”. Z jednej strony warunek ten nie jest zgodny z orzecznictwem Trybunału, w szczególności z wyrokiem z dnia
         9 września 2003 r. w sprawie C‑198/01 CIF, Rec. s. I‑8055, pkt 57. Z drugiej strony taki warunek prowadzi do dyskryminacji
         na szkodę niektórych przedsiębiorstw ze względu na ich przedmiot działalności.
      
      227    Komisja podnosi w pierwszej kolejności, iż twierdzenia te są niedopuszczalne ze względu na to, że polegają na powtórzeniu
         okoliczności faktycznych przedłożonych Sądowi. Tytułem ewentualnym twierdzi ona, że te twierdzenia są bezpodstawne.
      
      ii)  Ocena Trybunału
      228    W pkt 505 zaskarżonego wyroku Sąd stwierdził:
      
      „Jeśli chodzi o udział niektórych organów władzy publicznej ([austriacki bank narodowy], ministerstwo finansów i Wirtschaftskammer)
         w spotkaniach, elementy wskazane przez skarżące nie są wystarczające do umotywowania uzasadnionej wątpliwości co do tego,
         czy w świetle wspólnotowego prawa konkurencji spotkania okrągłych stołów noszą znamiona naruszenia. Chociaż w pewnych okolicznościach
         nie jest wykluczone, że prawo krajowe lub zachowanie organów krajowych mogą stanowić okoliczności łagodzące (zob. analogicznie
         ww. w pkt 258 wyrok w sprawie CIF, pkt 57), to przyzwolenie lub tolerowanie naruszenia przez władze austriackie nie powinny
         być brane pod uwagę w niniejszym przypadku, w szczególności mając na uwadze środki, jakimi dysponują banki, aby zdobyć precyzyjne
         i prawidłowe informacje prawne”.
      
      229    Pierwsze zdanie wymienionego punktu stanowi dokonaną przez Sąd ocenę okoliczności faktycznych, które nie mogą zostać podważone
         na etapie postępowania odwoławczego.
      
      230    W odniesieniu do drugiego zdania wspomnianego punktu należy na wstępie stwierdzić, że Sąd nie naruszył prawa.
      
      231    Z jednej strony, wbrew temu, co utrzymuje BA‑CA, w ww. wyroku w sprawie CIF przedstawione pytanie prejudycjalne dotyczyło,
         w ramach stosowania art. 81 WE, roli krajowego organu ochrony konkurencji, w przypadku gdy kartel został ustanowiony krajowymi
         przepisami, które dają mu podstawę prawną albo wzmacniają skutki tego kartelu, lub jest przez takie przepisy uprzywilejowany.
         Trybunał orzekł w pkt 57 tego wyroku, że „przy określaniu wysokości sankcji postępowanie danych przedsiębiorstw może zostać
         ocenione w świetle okoliczności łagodzących, którymi są krajowe ramy prawne”. Wynika z tego, że wyrok w sprawie CIF nie dotyczył
         w żadnym stopniu udziału władz publicznych w kartelu.
      
      232    Ponadto, jak podkreślił to rzecznik generalny w pkt 404 swej opinii, ustawa austriacka zezwalająca instytucjom bankowym na
         dokonywanie uzgodnień została uchylona najpóźniej z dniem 1 stycznia 1994 r. bądź na rok przed okresem trwania naruszenia,
         objętym sporną decyzją.
      
      233    Z drugiej strony BA‑CA nie może powoływać się na naruszenie zasady równego traktowania. Trybunał bowiem kilkakrotnie orzekł,
         że wcześniejsza praktyka decyzyjna Komisji nie stanowi ram prawnych dla grzywien w zakresie konkurencji i że decyzje dotyczące
         innych spraw mają jedynie charakter informacyjny, jeżeli chodzi o istnienie dyskryminacji (zob. wyrok z dnia 21 września 2006 r.
         w sprawie C‑167/04 P JCB Service przeciwko Komisji, Zb.Orz. s. I‑8935, pkt 205).
      
      234    Z powyższego wynika, że należy oddalić argumenty podniesione przez BA‑CA i tym samym drugą część badanego zarzutu.
      
      c)     W przedmiocie części trzeciej zarzutu, opartej na naruszeniu prawa w zakresie publicznego charakteru spotkań
      i)     Argumenty stron
      235    BA‑CA utrzymuje, że w pkt 506 zaskarżonego wyroku Sąd naruszył prawo nie uznawszy faktu powszechnej wiedzy o działalności
         okrągłych stołów jako okoliczności uzasadniającej przyznanie jej obniżki grzywny.
      
      236    Po pierwsze, Sąd naruszył zasady dotyczące rozkładu ciężaru dowodu, nie badając treści dokumentów przedstawionych przez BA‑CA,
         które dowodziły powszechnej wiedzy o celu i treści spotkań okrągłych stołów.
      
      237    Po drugie, Sąd błędnie zaprezentował okoliczności faktyczne przedstawione przez BA‑CA w zakresie, w jakim nie utrzymywała
         ona dokładnie, iż fakt powszechnej wiedzy o okrągłych stołach dowodzi, że są one zgodne z prawem.
      
      238    Po trzecie, jej zdaniem Sąd wyszedł poza to, czego można wymagać, uznając, że, aby można było przyznać obniżkę grzywny, opinia
         publiczna powinna mieć pełną wiedzę o rozmowach toczonych w ramach okrągłych stołów
      
      239    Komisja uważa, że te twierdzenia są niedopuszczalne i, ewentualnie, nieuzasadnione. Twierdzi ona, że nie istnieje żadne orzecznictwo,
         zgodnie z którym członkowie kartelu mogą uważać swe praktyki za zgodne z prawem z tego powodu, iż niektóre zachowania są powszechnie
         znane. Gdyby tak było, wystarczyłoby podać niektóre praktyki do wiadomości publicznej w celu uniknięcia w ten sposób sankcji
         pieniężnych. W tym zakresie Sąd wyraźnie wyjaśnił, że powszechna wiedza nie ma rozstrzygającego znaczenia.
      
      ii)  Ocena Trybunału
      240    Jeśli chodzi o dwa pierwsze twierdzenia, należy je oddalić, ponieważ BA‑CA nie przedstawiła dowodów niezbędnych do zbadania,
         czy doszło do przeinaczenia materiału dowodowego użytego przez Sąd w ustaleniach, jakich dokonał w pkt 506 zaskarżonego wyroku.
      
      241    Co się tyczy trzeciego twierdzenia, należy stwierdzić, iż Sąd nie przyjął, że opinia publiczna powinna być doskonale poinformowana
         o działalności karteli, a jedynie że kartel powinien być powszechnie znany w całej swojej skali. Należy zatem oddalić to twierdzenie
         jako bezzasadne.
      
      242    Z powyższego wynika, że należy oddalić część trzecią niniejszego zarzutu i tym samym całość zarzutu opartego na naruszeniu
         prawa, na braku odpowiedniego uzasadnienia i na przeinaczeniu środków dowodowych w zakresie istnienia okoliczności łagodzących.
      
      3.     W przedmiocie zarzutu opartego na naruszeniu komunikatu w sprawie współpracy
      243    Ten zarzut dzieli się w istocie na dwie części.
      
      a)     W przedmiocie części pierwszej zarzutu, opartej na tym, że Sąd nie ocenił prawidłowo zakresu swobodnego uznania Komisji
      i)     Argumenty stron
      244    BA‑CA utrzymuje, że Sąd nie dokonał prawidłowej oceny zakresu swobodnego uznania, jaki posiada Komisja przy stosowaniu komunikatu
         w sprawie współpracy, oraz nie ocenił prawidłowo granic sprawowanej przez siebie kontroli sądowej.
      
      245    Część D komunikatu w sprawie współpracy nie pozostawia bowiem zdaniem wnoszącej odwołanie Komisji żadnego zakresu swobodnego
         uznania w zakresie kwestii, z jednej strony, czy informacje przedstawione przez przedsiębiorstwo ułatwiły zadanie Komisji
         a, z drugiej strony, czy należy przyznać obniżkę grzywny przedsiębiorstwu współpracującemu z Komisją. Powołanie się na ww.
         wyrok w sprawie Dansk Rørindustri i in. przeciwko Komisji również nie może jej zdaniem uzasadniać istnienia nieograniczonej
         swobody uznania Komisji. Ponadto wbrew temu, co Sąd orzekł w pkt 532 zaskarżonego wyroku, ocena współpracy ze strony przedsiębiorstwa
         podlega nieograniczonemu prawu orzekania Sądu.
      
      246    Komisja uważa, że twierdzenia ÖVAG są błędne.
      
      ii)  Ocena Trybunału
      247    Należy na wstępie oddalić część pierwszą niniejszego zarzutu.
      
      248    W pkt 394 ww. wyroku w sprawie Dansk Rørindustri i in. przeciwko Komisji Sąd orzekł bowiem, że Komisja korzysta ze swobodnego
         uznania w celu ustalenia, czy informacje lub dokumenty dobrowolnie dostarczone przez przedsiębiorstwa ułatwiły jej zadanie
         i czy należy przyznać przedsiębiorstwu obniżkę grzywny na podstawie przepisów części D pkt 2 tego komunikatu.
      
      249    Sąd nie naruszył zatem prawa, orzekając w pkt 532 zaskarżonego wyroku, że taka ocena Komisji stanowi przedmiot jedynie ograniczonej
         kontroli.
      
      250    W związku z powyższym należy oddalić pierwszą część badanego zarzutu jako bezzasadną.
      
      b)     W przedmiocie części drugiej zarzutu, opartej na naruszeniu prawa przy stosowaniu komunikatu w sprawie współpracy
      i)     W przedmiocie zarzutu pierwszego, opartego na naruszeniu prawa w zakresie dotyczącym wymogu „wartości dodanej” współpracy
         oraz na naruszeniu zasady równości traktowania
      
      –       Argumenty stron
      251    RZB i BA‑CA podnoszą, iż Sąd naruszył prawo, orzekając w pkt 553 zaskarżonego wyroku, że Komisja może uzależnić możliwość
         obniżenia kwoty grzywny od spełnienia wymogu, aby współpraca wnosiła „wartość dodaną”.
      
      252    BA‑CA podnosi również, że, stosując to kryterium, Sąd naruszył zasadę równości traktowania. Poszanowanie tej zasady powinno
         doprowadzić do przyznania jej znacznie większej obniżki kwoty grzywny ze względu na to, że jej współpraca miała większe znaczenie
         i jakościowo przewyższała współpracę z innymi bankami.
      
      –       Ocena Trybunału
      253    W związku z tym, że pierwszy argument jest wyłącznie powtórzeniem tego samego argumentu przedstawionego przed Sądem, jest
         on niedopuszczalny w ramach postępowania odwoławczego.
      
      254    W odniesieniu do drugiego argumentu należy przypomnieć, że przedmiotem kontroli przeprowadzanej przez Trybunał w ramach odwołania
         jest, z jednej strony, zbadanie, w jakim stopniu Sąd uwzględnił, w sposób prawnie właściwy, wszystkie czynniki istotne dla
         wagi określonego zachowania w świetle art. 81 WE i art. 15 rozporządzenia nr 17 oraz, z drugiej strony, zweryfikowanie, czy
         Sąd odniósł się w stopniu wymaganym przez prawo do wszystkich argumentów powołanych przez wnoszącą odwołanie w celu uchylenia
         lub obniżenia grzywny (zob. ww. wyrok w sprawie Dansk Rørindustri i in. przeciwko Komisji, pkt 244 i przytoczone tam orzecznictwo).
      
      255    Natomiast jeśli chodzi o wysokość obniżki grzywny, Trybunał nie może zastąpić swą oceną oceny Sądu, który orzeka w ramach
         nieograniczonego prawa orzekania (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Dansk Rørindustri i in. przeciwko Komisji, pkt 245).
      
      256    W tym zakresie należy podnieść, iż w pkt 553–557 zaskarżonego wyroku Sąd przeprowadził analizę, a następnie stwierdził, że
         wartość dodana dokumentów przedstawionych przez wnoszące odwołanie nie uzasadniała większej obniżki kwoty grzywien. Taka ocena
         okoliczności faktycznych należy do wyłącznej właściwości Sądu, w związku z czym Trybunał nie może, zgodnie z przytoczonym
         już w niniejszym wyroku orzecznictwem, zastąpić swą oceną oceny Sądu.
      
      257    W związku z powyższym ten zarzut należy uznać za niedopuszczalny ze względu na to, że za jego pomocą wnosząca odwołanie zmierza
         do ponownego zbadania obniżki grzywny.
      
      ii)  W przedmiocie zarzutu drugiego, opartego na naruszeniu prawa w ramach badania zakresu współpracy ze strony przedsiębiorstw,
         na naruszeniu zasady równego traktowania, zasady ochrony uzasadnionych oczekiwań, zasady poszanowania prawa do obrony oraz
         na niewystarczającym charakterze uzasadnienia
      
      258    Zarzut dzieli się co do istoty na sześć części.
      
      –       W przedmiocie części pierwszej drugiego zarzutu
      Argumenty stron
      259    Po pierwsze, powołując się na sprzeczne uzasadnienia, RZB podnosi, iż Sąd nie wyciągnął odpowiednich wniosków z faktu, że
         niektóre odpowiedzi udzielone Komisji były nie tylko dobrowolne (pkt 542 zaskarżonego wyroku), lecz wykraczały również poza
         zakres żądania Komisji o udzielenie informacji (pkt 552 zaskarżonego wyroku).
      
      260    Po drugie, RZB zarzuca Sądowi, iż stanowisko przyjęte przezeń w pkt 541 zaskarżonego wyroku skutkuje pozwoleniem Komisji na
         kierowanie do przedsiębiorstw, co do których sądzi, że uczestniczą one w kartelu, bardzo niejasno sformułowanych żądań udzielenia
         informacji pociągających za sobą konsekwencje dla tych przedsiębiorstw, które nie odpowiedzą na te żądania. Tym samym Komisja
         może wywierać na te przedsiębiorstwa przemożną presję, kierując do nich jedynie zestaw standardowych pytań prowadzących do
         świadczenia przeciwko sobie samym. Takie rozumowanie narusza prawa do obrony wspomnianych wyżej przedsiębiorstw, jakie zostały
         przyjęte w wyżej wymienionym wyroku w sprawie 374/87 Orkem przeciwko Komisji, Rec. s. 3283, pkt 32.
      
      261    RZB wyjaśnia, że to orzecznictwo nie zostało zakwestionowane zasadą ustanowioną przez Trybunał w wyroku z dnia 29 czerwca
         2006 r. w sprawie C‑301/04 P Komisja przeciwko SGL Carbon, Zb.Orz. s. I‑5915, pkt 48, ponieważ podniesione w tamtym wyroku
         zagadnienia były lepiej sformułowane i bardziej konkretne niż w niniejszej sprawie.
      
      262    Zdaniem Komisji RZB nie uwzględniła faktu, że Komisja może wziąć pod uwagę informacje uzyskane w ramach dobrowolnej współpracy
         w rozumieniu komunikatu w sprawie współpracy tylko wtedy, gdy ułatwiają one zadanie Komisji polegające na stwierdzeniu i ukaraniu
         naruszenia oraz polegają na prawdziwej współpracy. Tymczasem informacje dostarczone przez RZB opisywały zdaniem tej instytucji
         wyłącznie kontekst historyczny „sieci Lombard” oraz treść spotkań członków kartelu, czyli te dowody, które były już w posiadaniu
         Komisji. Zabrakło zatem niezbędnego elementu „wartości dodanej”.
      
      263    Ponadto Komisja podkreśla, że w czasie przesłuchiwania wnoszących odwołanie była ona poinformowana, iż w czasie wielu spotkań
         okrągłych stołów były omawiane wszystkie produkty bankowe i że stoły te stanowiły jedną sieć, wobec czego ramy naruszenia,
         a więc przedmiot dochodzenia, były wyraźnie określone, szczególnie jeśli chodzi o tożsamość przedsiębiorstw uczestniczących
         w okrągłych stołach, charakter naruszenia oraz przedmiot porozumień.
      
      264    Wreszcie Komisja wyjaśnia, że pytania dotyczyły wszystkich okrągłych stołów odbywających się regularnie, wobec czego przedsiębiorstwa
         nie musiały wybierać lub oceniać spotkań mogących stanowić naruszenie art. 81 WE.
      
      Ocena Trybunału
      265    Jeśli chodzi o pierwszy argument, wbrew temu, co utrzymuje RZB, Sąd nie zaprzeczył sam sobie, gdy w pkt 542 zaskarżonego wyroku
         stwierdził, iż „z motywu 546 [spornej] decyzji wynika, że Komisja uznała dobrowolny charakter odpowiedzi na pytania dotyczące
         treści tajnych spotkań okrągłych stołów”, a w pkt 552 tego wyroku, iż „Komisja uznała, w motywie 553 [spornej] decyzji, że
         banki dobrowolnie dostarczyły, w ramach wspólnego oświadczenia dotyczącego okoliczności faktycznych, informacje wykraczające
         poza żądany zakres”.
      
      266    Pierwsze stwierdzenie dotyczy bowiem przekazywania dokumentów i informacji w ramach żądania udzielenia informacji skierowanego
         przez Komisję do banków w dniu 21 września 1998 r. w postępowaniu przewidzianym w art. 11 ust. 2–4 rozporządzenia nr 17.
      
      267    Drugie stwierdzenie dotyczy natomiast treści wspólnego oświadczenia dotyczącego okoliczności faktycznych przedstawionego przez
         banki w czasie postępowania wstępnego, lecz po udzieleniu przez nie odpowiedzi na wyżej wspomniane żądanie udzielenia informacji.
      
      268    Ponadto Sąd słusznie orzekł w pkt 545 zaskarżonego wyroku, że „zawsze podobnie byłoby w przypadku odmiennej oceny kwestii
         dobrowolnego charakteru przekazania [tych] dokumentów”, skoro Komisja już udzieliła obniżki grzywien o 10%.
      
      269    Wynika z tego, że pierwszy argument pierwszej części drugiego zarzutu należy oddalić.
      
      270    Co się tyczy drugiego argumentu dotyczącego poszanowania prawa do obrony, należy na wstępie przypomnieć, że poszanowanie prawa
         do obrony we wszelkich postępowaniach, które mogą doprowadzić do nałożenia sankcji, w szczególności grzywny lub okresowej
         kary pieniężnej, stanowi podstawową zasadę prawa wspólnotowego, którą należy respektować także w postępowaniu administracyjnym
         (zob. wyrok z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie C‑308/04 P SGL Carbon przeciwko Komisji, Zb.Orz. s. I‑5977, pkt 94).
      
      271    Choć dla zapewnienia skuteczności art. 11 ust. 2 i 5 rozporządzenia nr 17 Komisja jest uprawniona do zobowiązania przedsiębiorstwa
         do dostarczenia wszelkich niezbędnych informacji dotyczących okoliczności faktycznych, o których może ono wiedzieć, i w razie
         konieczności, do przedstawienia jej posiadanych dokumentów dotyczących tych okoliczności, nawet jeśli tego rodzaju informacje
         i dokumenty mogą służyć do ustalenia względem tego lub innego przedsiębiorstwa, że miało miejsce zachowanie antykonkurencyjne,
         to nie może jednak ona w ramach decyzji w zakresie żądania o udzielenie informacji naruszać prawa do obrony przyznanego przedsiębiorstwu
         (ww. wyrok w sprawie Orkem przeciwko Komisji, pkt 34).
      
      272    Jednakże w niniejszym przypadku wystarczy stwierdzić, że Komisja nigdy nie wydała „decyzji” w rozumieniu art. 11 ust. 2 i 5
         rozporządzenia nr 17. Należy zatem oddalić argument oparty na okoliczności, że Sąd nie uwzględnił w pkt 541 zaskarżonego wyroku
         orzecznictwa wynikającego z ww. wyroku w sprawie Orkem przeciwko Komisji.
      
      273    Należy zatem oddalić drugi argument, jak również całość pierwszej części drugiego zarzutu.
      
      –       W przedmiocie części drugiej drugiego zarzutu, opartej na naruszeniach prawa w zakresie oceny wspólnego oświadczenia dotyczącego
         okoliczności faktycznych
      
      Argumenty stron
      274    Po pierwsze, RZB i BA‑CA utrzymują, że Sąd naruszył prawo, uznając w pkt 556 zaskarżonego wyroku, iż wyjaśnienia kontekstowe
         związane z praktykami sprzecznymi z prawem konkurencji nie mogą być uznane za współpracę przy postępowaniu w rozumieniu komunikatu
         w sprawie współpracy, gdyż mogą stanowić środek obrony przedsiębiorstw. Według BA‑CA nie istnieje żadna zasada prawna, zgodnie
         z którą dokument wykorzystywany przez strony w celu ich obrony nie może jednocześnie dostarczać Komisji cennych i użytecznych
         pod względem merytorycznym informacji, które przyczyniają się do stwierdzenia naruszenia.
      
      275    Po drugie, RZB podnosi, że analiza Sądu jest niewłaściwa, ponieważ rozumowanie Komisji jest sprzeczne z jej własną praktyką
         decyzyjną. Wnosząca odwołanie powołuje się w tym zakresie na rozdział II część A pkt 9 lit. a) i na rozdział IV obwieszczenia
         Komisji w sprawie zwalniania z grzywien i zmniejszania grzywien w sprawach kartelowych (Dz.U. 2006, C 298, s. 17).
      
      276    Po trzecie, BA‑CA utrzymuje, iż Sąd naruszył prawo, orzekając, że Komisja mogła w trakcie oceny użyteczności dobrowolnej współpracy
         banków uwzględnić okoliczność faktyczną, iż nie dostarczyły jej one, łącznie ze wspólnym oświadczeniem dotyczącym okoliczności
         faktycznych, „wszystkich dokumentów dotyczących okrągłych stołów”.
      
      277    Zdaniem BA‑CA żadna podobna zasada nie istnieje. Ponadto uwzględniając zakres naruszenia, BA‑CA potrzebowała dłuższego czasu,
         aby móc dostarczyć dokumenty.
      
      278    Po czwarte, BA‑CA podnosi, że zaskarżony wyrok zawiera jeszcze jedną sprzeczność. Wspólne oświadczenie dotyczące okoliczności
         faktycznych przyczyniło się bowiem zdaniem wnoszącej odwołanie do stwierdzenia naruszenia, a Sąd nie przyznał żadnego obniżenia
         grzywny na jej korzyść.
      
      Ocena Trybunału
      279    Sąd słusznie orzekł, nie naruszając prawa ani nie przecząc sobie w uzasadnieniu, w pkt 554–558 zaskarżonego wyroku, że Komisja
         postąpiła właściwie, nie uznając za „nowe fakty” dokumentów przedstawionych w załączniku do wspólnego oświadczenia dotyczącego
         okoliczności faktycznych, że uwzględniła „niekompletność [wspomnianych] załączników” i że „banki wykorzystały [wspólne oświadczenie
         dotyczące okoliczności faktycznych] do przedstawienia ich własnego wyobrażenia na temat okrągłych stołów, a więc jako środek
         obrony”.
      
      280    Należy bowiem przypomnieć, że Komisji przysługuje w tym zakresie zakres swobodnego uznania, jak wynika to z treści części D
         pkt 2 komunikatu w sprawie współpracy, a w szczególności ze słów wprowadzających: „[m]a to miejsce w szczególności, gdy […]”
         (ww. wyrok w sprawie Dansk Rørindustri i in. przeciwko Komisji, pkt 394).
      
      281    Ponadto i przede wszystkim obniżenie grzywny na podstawie komunikatu w sprawie współpracy może być uzasadnione tylko wtedy,
         gdy udzielone informacje, czy, bardziej ogólnie, zachowanie danego przedsiębiorstwa, mogłyby świadczyć w tym względzie o prawdziwej
         współpracy z jego strony (ww. wyrok w sprawie Dansk Rørindustri i in. przeciwko Komisji, pkt 395).
      
      282    Obniżka na podstawie komunikatu w sprawie współpracy może być przyznana tylko wtedy, gdy przedsiębiorstwo wykazuje swoim zachowaniem
         wolę współpracy, jak wynika z samego pojęcia współpracy użytego w tekście, a w szczególności we wprowadzeniu i część D pkt 1
         tego komunikatu (ww. wyrok w sprawie Dansk Rørindustri i in. przeciwko Komisji, pkt 396).
      
      283    Jak natomiast Sąd słusznie stwierdził w pkt 554–557 zaskarżonego wyroku, RZB i BA‑CA, przedstawiając niekompletne, potwierdzające
         i niewnoszące „wartości dodanej” okoliczności faktyczne, nie mogą przypisać sobie takiego zachowania.
      
      284    Należy zatem oddalić część drugą tego zarzutu drugiego.
      
      –       W przedmiocie części trzeciej zarzutu drugiego, opartej na naruszeniu prawa dotyczącym błędnej oceny w zakresie uznania przez
         RZB antykonkurencyjnego celu naruszenia i na naruszeniu zasady równego traktowania
      
      Argumenty stron
      285    RZB zarzuca Sądowi, iż pominął w pkt 559 zaskarżonego wyroku szczególną wartość jej przyznania się, podczas gdy Komisja wyraźnie
         oparła się na tym dowodzie w celu uargumentowania, że nie było konieczne zbadanie rzeczywistego wpływu okrągłych stołów na
         rynek.
      
      286    Przeprowadzona w tym pkt 559 analiza doprowadza do naruszenia zasady równego traktowania, ponieważ, pomimo przyznania się,
         RZB została potraktowana w taki sam sposób jak inne banki. RZB zwraca się zatem do Trybunału o skorygowanie błędu, jakiego
         dopuścił się Sąd, i uważa, że uzasadnione jest obniżenie nałożonej na nią grzywny o co najmniej 10%.
      
      287    Komisja podnosi, iż wyjaśniła już i dowiodła w pkt 426 spornej decyzji, że okrągłe stoły zmierzały do ograniczenia konkurencji
         i że to przyznanie się nic do tego stwierdzenia nie wnosi.
      
      Ocena Trybunału
      288    Sąd nie naruszył prawa, uznając w pkt 559 zaskarżonego wyroku, że „[d]o Komisji należy […] ocena, w każdym indywidualnym przypadku,
         czy takie przyznanie rzeczywiście ułatwiło jej pracę”.
      
      289    Jak bowiem wskazano w pkt 248 powyżej, Komisji przysługuje w ramach oceny współpracy przedsiębiorstw w trakcie postępowania
         szeroki zakres swobodnego uznania.
      
      290    Ponadto, ponieważ przyznanie się nie ułatwiło pracy Komisji, lecz, jak stwierdził Sąd, tylko potwierdziło jej własne wnioski,
         nie można zgodzić się z argumentem RZB opartym na naruszeniu zasady równego traktowania.
      
      291    Należy zatem oddalić część trzecią tego zarzutu drugiego.
      
      –       W przedmiocie części czwartej zarzutu drugiego, opartej na przeniesieniu ciężaru dowodu dotyczącego wartości współpracy RZB
         i na naruszeniu zasady ochrony uzasadnionych oczekiwań
      
      Argumenty stron
      292    RZB zarzuca Sądowi, iż dokonał przeniesienia ciężaru dowodu, orzekając w pkt 546–551 zaskarżonego wyroku, że, w celu uzyskania
         większej niż dziesięcioprocentowej obniżki grzywny, wnosząca odwołanie powinna wykazać, iż Komisja nie byłaby w stanie udowodnić
         naruszenia, nie dysponując środkami dowodowymi, które zostały jej dostarczone.
      
      293    Z jednej strony analiza ta jest sprzeczna z częścią D pkt 2 tiret drugie komunikatu w sprawie współpracy i w związku z tym
         narusza zasadę ochrony uzasadnionych oczekiwań. Z drugiej strony wspomniana analiza jest nie do pogodzenia z obowiązkiem wykazania
         przez Komisję w postępowaniu administracyjnym zarówno korzystnych, jak i niekorzystnych okoliczności faktycznych.
      
      294    Zdaniem Komisji twierdzenia RZB są błędne. Komisja wyjaśnia, że z części D pkt 2 tiret pierwsze komunikatu w sprawie współpracy
         wynika, że przedstawiane środki dowodowe muszą przyczyniać się do stwierdzenia istnienia naruszenia. Komisja dysponowała zaś
         w wyniku przeprowadzenia kontroli dokumentami niezbędnymi do stwierdzenia istotnych okoliczności faktycznych, a zatem sama
         sobie dostarczyła dowodów na wyczerpanie znamion naruszenia. RZB nie odrzuciła tego dowodu.
      
      Ocena Trybunału
      295    Sąd orzekł w pkt 551 zaskarżonego wyroku, iż „skarżące nie wykazały, że dokumenty przekazane w odpowiedzi na żądania informacji
         były niezbędne dla umożliwienia zidentyfikowania przez Komisję wszystkich istotnych okrągłych stołów ani że w ich braku dowody
         uzyskane drogą kontroli były niewystarczające, by udowodnić istotę naruszenia i by wydać decyzję nakładającą grzywny”.
      
      296    Argumenty RZB należy uznać za niedopuszczalne w ramach niniejszego odwołania w zakresie, w jakim zmierzają do podważenia tej
         oceny okoliczności faktycznych dokonanej przez Sąd.
      
      297    W odniesieniu do rzekomego przeniesienia ciężaru dowodu należy przypomnieć, że Komisja jest zobowiązana do uzasadnienia powodów,
         ze względu na które ocenia, iż dowody dostarczone przez przedsiębiorstwa w ramach komunikatu w sprawie współpracy stanowią
         wkład uzasadniający obniżenie nałożonej kary lub nie uzasadniają jej przyznania. Do przedsiębiorstw zamierzających kwestionować
         decyzję Komisji w tym zakresie należy natomiast wykazanie, że Komisja, nie posiadając takich informacji dostarczonych dobrowolnie
         przez przedsiębiorstwa, nie byłaby w stanie udowodnić istoty naruszenia, a zatem – wydać decyzji o nałożeniu grzywny.
      
      298    W tych okolicznościach Sąd słusznie w sposób dorozumiany orzekł w pkt 551 zaskarżonego wyroku, że wnoszące odwołanie powinny
         dostarczyć takiego dowodu.
      
      299    W związku z powyższym należy oddalić część czwartą zarzutu drugiego.
      
      –       W przedmiocie części piątej zarzutu drugiego, opartej na naruszeniach prawa i na wewnętrznie sprzecznym uzasadnieniu w ramach
         analizy Sądu dotyczącej wartości dodatkowych dokumentów przekazanych przez BA‑CA
      
      Argumenty stron
      300    BA‑CA kwestionuje zasadniczo dokonaną w pkt 560–563 zaskarżonego wyroku ocenę Sądu dotyczącą wartości 33 segregatorów zawierających
         ponad 10 000 stron dokumentów, które BA‑CA przesłała Komisji.
      
      301    W pierwszej kolejności BA‑CA twierdzi, że Sąd zdyskredytował wartość jej współpracy poprzez nieustanne podnoszenie wymogów,
         które musiały być spełnione, aby uzyskać obniżkę grzywny. Wnosząca odwołanie krytykuje w szczególności przeprowadzone przez
         Sąd porównanie między wartością, jaką należy przypisać tym dokumentom, a wartością wspólnego oświadczenia dotyczącego okoliczności
         faktycznych.
      
      302    W drugiej kolejności wnosząca odwołanie podnosi, że argumentacja Sądu jest wewnętrznie sprzeczna, gdyż na podstawie wspólnego
         oświadczenia dotyczącego okoliczności faktycznych Sąd odmawia przyznania obniżki grzywny wobec braku nowych dokumentów, podczas
         gdy zostało wykazane, że, w ramach dobrowolnego przekazania dokumentów, przedstawiła ona 10 000 stron nowych dokumentów, z których
         część niewątpliwie została wykorzystana w ramach spornej decyzji.
      
      303    Komisja powołuje się na niedopuszczalność tego argumentu ze względu na to, że powiela on argument przedstawiony przed Sądem.
         Ponadto Komisja podkreśla, że okoliczność, iż dokumenty były nowe, co znaczy, że nie zostały uprzednio przedstawione, nie
         jest jako taka wystarczająca, aby wspomniane dokumenty stanowiły użyteczny wkład w ramach współpracy.
      
      Ocena Trybunału
      304    Orzekając w pkt 560 zaskarżonego wyroku, że „przekazanie dodatkowych dokumentów przez jeden z banków może uzasadniać następnie
         większe indywidualne obniżenie nałożonej grzywny tylko wówczas, gdy współpraca ta rzeczywiście dostarczyła nowe i użyteczne
         dowody w porównaniu z dostarczonymi wspólnie przez wszystkie przedsiębiorstwa”, Sąd nie naruszył prawa.
      
      305    Jak bowiem zostało przypomniane w pkt 281–283 powyżej, obniżenie grzywny na podstawie komunikatu w sprawie współpracy może
         być uzasadnione tylko wtedy, gdy udzielone informacje, czy bardziej ogólnie, zachowanie danego przedsiębiorstwa, mogłyby świadczyć
         w tym względzie o prawdziwej współpracy z jego strony, przy czym celem obniżenia kwoty grzywny jest wynagrodzenie przedsiębiorstwa
         za jego wkład w postępowanie administracyjne, które ułatwiło Komisji stwierdzenie naruszenia.
      
      306    Stwierdzając, iż dokumenty przedstawione przez BA‑CA nie stanowiły nowych i użytecznych faktów w porównaniu z tymi, których
         dostarczono we wspólnym oświadczeniu dotyczącym okoliczności faktycznych, Sąd słusznie zatem orzekł w pkt 562 zaskarżonego
         wyroku, że Komisja nie była zobowiązana z tego tytułu do przyznania BA‑CA dodatkowej obniżki nałożonej na nią grzywny.
      
      307    Z powyższego wynika, że należy oddalić część piątą zarzutu drugiego.
      
      –       W przedmiocie części szóstej zarzutu drugiego, opartej na braku uwzględnienia odpowiedzi udzielonych przez BA‑CA na pismo
         w sprawie przedstawienia zarzutów
      
      Argumenty stron
      308    BA‑CA podważa ocenę Sądu zawartą w pkt 564 zaskarżonego wyroku, zgodnie z którą Komisja nie była zobowiązana do uwzględnienia
         jako współpracy odpowiedzi udzielonej przez BA‑CA na pismo w sprawie przedstawienia zarzutów.
      
      309    Komisja jest zdania, że twierdzenie BA‑CA jest błędne.
      
      Ocena Trybunału
      310    W tym zakresie należy podkreślić, że pismo w sprawie przedstawienia zarzutów jest dokumentem o charakterze procesowym i przygotowawczym,
         które w celu zapewnienia skutecznego korzystania z prawa do obrony określa zakres postępowania administracyjnego wszczętego
         przez Komisję, uniemożliwiając jej w ten sposób uwzględnienie innych zarzutów w decyzji kończącej postępowanie w danej sprawie
         (zob. w szczególności postanowienie z dnia 18 czerwca 1986 r. w sprawach połączonych 142/84 i 156/84 British American Tobacco
         i Reynolds Industries przeciwko Komisji, Rec. s. 1899, pkt 13, 14). Zatem cechą charakterystyczną tego pisma jest jego tymczasowy
         charakter i możliwość wprowadzania zmian w trakcie oceny, którą przeprowadza później Komisja, na podstawie stanowisk przedstawionych
         jej w odpowiedzi przez strony oraz dalszych ustaleń faktycznych (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie SGL Carbon przeciwko Komisji,
         pkt 62).
      
      311    Komisja powinna bowiem uwzględnić informacje wynikające z całego postępowania administracyjnego, aby odstąpić od zarzutów
         nieuzasadnionych albo w celu dopracowania i uzupełnienia pod względem faktycznym oraz prawnym argumentacji służącej do poparcia
         zarzutów, które podtrzymuje. W związku z tym pismo w sprawie przedstawienia zarzutów w żadnym stopniu nie uniemożliwia Komisji
         zmiany stanowiska na korzyść przedsiębiorstw planujących koncentrację (zob. ww. postanowienie w sprawach połączonych British
         American Tobacco i Reynolds Industries przeciwko Komisji, pkt 13).
      
      312    Nie jest wykluczone, że przedsiębiorstwa mogą, po wystosowaniu pisma w sprawie przedstawienia zarzutów, a szczególnie w odpowiedzi
         na to pismo, dostarczyć Komisji informacji o rozstrzygającym znaczeniu uzasadniających przyznanie im przez Komisję obniżki
         grzywny na podstawie komunikatu w sprawie współpracy.
      
      313    Jednakże w tym względzie Sąd w sposób dorozumiany stwierdził w pkt 564 zaskarżonego wyroku, że sytuacja taka nie zachodzi
         w odniesieniu do odpowiedzi BA‑CA na pismo w sprawie przedstawienia zarzutów.
      
      314    W tych okolicznościach, ponieważ BA‑CA nie powołała się na przeinaczenie przez Sąd materiału dowodowego w tym zakresie, należy
         oddalić część szóstą zarzutu drugiego, jak również całość drugiego zarzutu i część drugą.
      
      315    Z powyższego wynika, że zarzut oparty na naruszeniu komunikatu w sprawie współpracy jest w części bezzasadny, a w części niedopuszczalny,
         a zatem należy oddalić go w całości.
      
      C –  W przedmiocie zarzutu opartego na naruszeniu prawa do bycia wysłuchanym przez Sąd
      a)     Argumenty stron
      316    BA‑CA podnosi, że Sąd błędnie zinterpretował zakres przysługującego jej prawa do bycia wysłuchanym, odmawiając przesłuchania
         świadka.
      
      317    Komisja podnosi, że Sąd nie jest zobowiązany do uwzględnienia wniosku dowodowego, jeżeli, jak w danym przypadku, nie jest
         on istotny dla wyjaśnienia okoliczności faktycznych.
      
      b)     Ocena Trybunału
      318    W tym zakresie należy podnieść, że w pkt 563 zaskarżonego wyroku Sąd nie uwzględnił wniosku o przesłuchanie świadka, ponieważ
         „ten wniosek dowodowy nie [miał] bezpośredniego znaczenia dla oceny użyteczności [przedstawionych] dokumentów”.
      
      319    Należy zatem przypomnieć, iż wyłącznie do Sądu należy ocena ewentualnej konieczności uzupełnienia materiału dowodowego zgromadzonego
         w rozpatrywanych przez niego sprawach (zob. w szczególności wyroki: z dnia 30 września 2003 r. w sprawach połączonych C‑57/00 P
         i C‑61/00 P Freistaat Sachsen i in. przeciwko Komisji, Rec. s. I‑9975, pkt 47, a także z dnia 7 października 2004 r. w sprawie
         C‑136/02 P Mag Instrument przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I‑9165, pkt 76).
      
      320    Nawet jeśli wniosek o przesłuchanie świadka przedstawiony w skardze jest uzasadniony, do Sądu należy ocena znaczenia wniosku
         dla przedmiotu sporu i konieczności przesłuchania wskazanego świadka (zob. ww. wyrok w sprawie Dansk Rørindustri i in., pkt 68).
      
      321    Na etapie postępowania odwoławczego wnosząca odwołanie nie przedstawia dowodu na to, że Sąd naruszył jej prawo do bycia wysłuchanym,
         odmawiając przesłuchania tego świadka, nawet jeśli BA‑CA mogła udzielić odpowiedzi na dodatkowe pytania postawione przez Sąd.
      
      322    Zatem należy oddalić badany zarzut.
      
      D –  W przedmiocie zarzutu dotyczącego naruszenia przez Sąd ciążącego na nim obowiązku uzasadnienia w zakresie ustalania wysokości
            grzywien i prawa bycia wysłuchanym
      a)     Argumenty stron
      323    BA‑CA zarzuca, że Sąd w pkt 566 zaskarżonego wyroku korzystał ze swych uprawnień w ramach przysługującego mu nieograniczonego
         prawa orzekania, nie przestrzegając obowiązku uzasadnienia i nie pozwalając przedsiębiorstwom, na które nałożono grzywnę,
         zostać wysłuchanymi.
      
      324    BA‑CA wyjaśnia, że przesłanki, na podstawie których Sąd oddalił istnienie takich obowiązków w wyroku z dnia 8 lutego 2007 r.
         w sprawie C‑3/06 P Groupe Danone przeciwko Komisji, Zb.Orz. s. I‑1331, nie zostały w niniejszym przypadku spełnione.
      
      325    BA‑CA podkreśla w szczególności, że grzywna nałożona na banki w 2002 r. była szóstą pod względem wielkości grzywną, jaka została
         nałożona przez Komisję, i że, rozpatrując ją ponownie cztery lata później, Sąd niesłusznie uznał ją za „nieznaczną”.
      
      326    Komisja podnosi, że wyrażające ocenę Sądu rozważania przedstawione w pkt 566 zaskarżonego wyroku są jedynie rozważaniami uzupełniającymi
         i końcowymi.
      
      b)     Ocena Trybunału
      327    W tym zakresie należy przypomnieć tytułem wstępu, że przestrzeganie prawa do obrony we wszystkich rodzajach postępowań mogących
         doprowadzić do nałożenia sankcji, a w szczególności grzywien lub okresowych kar pieniężnych, stanowi podstawową zasadę prawa
         wspólnotowego, która wielokrotnie została podkreślona w orzeczeniach Trybunału (ww. wyrok w sprawie Groupe Danone przeciwko
         Komisji, pkt 68 i przytoczone tam orzecznictwo).
      
      328    Przedmiotem kontroli przeprowadzanej przez Trybunał w ramach odwołania jest z jednej strony zbadanie, w jakim stopniu Sąd
         uwzględnił, w sposób prawnie właściwy, wszystkie czynniki istotne dla dokonania oceny wagi określonego zachowania w świetle
         art. 81 WE i 82 WE i art. 15 rozporządzenia nr 17 oraz, z drugiej strony, zweryfikowanie, czy Sąd odniósł się w stopniu wymaganym
         przez prawo do wszystkich argumentów powołanych przez skarżącą w celu uchylenia lub obniżenia grzywny (ww. wyrok w sprawie
         Groupe Danone przeciwko Komisji, pkt 69 i przytoczone tam orzecznictwo).
      
      329    Bez konieczności rozstrzygania kwestii, czy przed skorzystaniem z przysługującego mu nieograniczonego prawa orzekania sąd
         wspólnotowy miał obowiązek wezwania wnoszącej odwołanie do przedstawienia swych uwag w przedmiocie ewentualnej zmiany wysokości
         kwoty grzywny, należy stwierdzić, że BA‑CA miała możliwość przedstawienia swego punktu widzenia.
      
      330    Jak bowiem wskazał rzecznik generalny w pkt 519 i nast. swojej opinii, cztery z sześciu zarzutów podniesionych przez BA‑CA
         przed Sądem zmierzały do obniżenia nałożonej grzywny. Zarzuty te dotyczyły w szczególności dokonanej przez Komisję oceny w zakresie
         kwalifikacji naruszenia, w zakresie istnienia okoliczności łagodzących oraz współpracy wnoszącej odwołanie w toku postępowania
         administracyjnego.
      
      331    Ponadto Sąd zadał BA‑CA liczne pytania dotyczące istnienia okoliczności łagodzących i jej współpracy w toku postępowania.
      
      332    Wreszcie należy podnieść, że w pkt 216–571 zaskarżonego wyroku Sąd w sposób szczegółowy zbadał wszystkie istotne dowody dotyczące
         ustalenia kwoty grzywny.
      
      333    Należy zatem oddalić badany zarzut.
      
      334    Z powyższych rozważań wynika, że odwołanie należy oddalić w całości.
      
      VII –  W przedmiocie kosztów
      335    Zgodnie z art. 69 § 2 regulaminu mającego zastosowanie do postępowania odwoławczego na podstawie art. 118 regulaminu kosztami
         zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ Komisja wniosła o obciążenie Erste,
         RZB, BA‑CA i ÖVAG kosztami postępowania, a przegrały one sprawę, należy obciążyć je kosztami postępowania.
      
      Z powyższych względów Trybunał (druga izba) orzeka, co następuje:
      1)      Odwołania zostają oddalone.
      2)      Erste Group Bank AG, dawniej Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, Bank Austria
            Creditanstalt AG, Österreichische Volksbanken AG zostają obciążone kosztami postępowania.
      Podpisy
      * Język postępowania: niemiecki.