CELEX: 62009CC0106
Language: ro
Date: 2011-04-07 00:00:00
Title: Concluziile avocatului general Jääskinen prezentate la data de7 aprilie 2011. # Comisia Europeană (C-106/09 P) și Regatul Spaniei (C-107/09 P) împotriva Government of Gibraltar și Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord. # Recurs - Ajutoare de stat - Selectivitate materială - Regim fiscal - Gibraltar - Societăți «offshore». # Cauze conexate C-106/09 P și C-107/09 P.

CONCLUZIILE AVOCATULUI GENERAL
      NIILO JÄÄSKINEN
      prezentate la 7 aprilie 2011(1)
      
      Cauzele conexate C‑106/09 P și C‑107/09 P
      Comisia Europeană (C‑106/09 P)
      Regatul Spaniei (C‑107/09 P)
      împotriva
      Government of Gibraltar și a Regatului Unit
      „Recursuri – Schemă de ajutoare de stat – Reforma impozitului pe profit în Gibraltar – Competențele statelor membre în domeniul fiscalității directe – Noțiunea de avantaj – Selectivitate regională și materială – Paradis fiscal – Societăți offshore”I –    Introducere 
      1.        Prin recursurile formulate, Comisia Europeană și Regatul Spaniei solicită anularea Hotărârii Tribunalului de Primă Instanță
         al Comunităților Europene din 18 decembrie 2008, Government of Gibraltar și Regatul Unit/Comisia (T‑211/04 și T‑215/04, Rep.,
         p. II‑3745, denumită în continuare „hotărârea atacată”), prin care acesta a anulat Decizia 2005/261/CE a Comisiei din 30 martie
         2004 privind schema de ajutor pe care Regatul Unit intenționează să o pună în aplicare cu privire la reforma impozitului pe
         profit întreprinsă de Government of Gibraltar(2). În decizia menționată, Comisia a concluzionat că reforma în cauză constituia o schemă de ajutor incompatibilă cu piața comună.
      
      2.        În centrul prezentelor recursuri se află problema existenței avantajului, în sensul articolului 87 alineatul (1) CE, precum
         și a selectivității pe plan regional și material, în sensul dispoziției menționate. Pe de o parte, se pune problema dacă un
         teritoriu în sensul articolului 299 alineatul (4) CE(3), care nu face parte din teritoriul unui stat membru, poate fi reținut drept cadru de referință în scopul aplicării articolului
         87 alineatul (1) CE. Mai exact, prezenta cauză impune examinarea aplicabilității în cazul Gibraltarului a jurisprudenței existente
         referitoare la selectivitatea regională.
      
      3.        Pe de altă parte, Curtea este invitată să efectueze o alegere care va avea consecințe transversale în ceea ce privește metodologia
         care trebuie utilizată în contextul unor măsuri indirecte susceptibile de a constitui ajutoare de stat. Este vorba despre
         a stabili metoda care să permită aprecierea selectivității materiale a unei măsuri indirecte adoptate în cadrul unui regim
         fiscal național, respectând în același timp repartizarea competențelor între statele membre și Uniunea Europeană în domeniul
         fiscalității directe. 
      
      4.        Astfel, Comisia propune Curții să consacre un nou concept de sistem fiscal „în mod intrinsec discriminatoriu”(4) și o metodă de analiză care se îndepărtează de cea prevăzută în Comunicarea privind aplicarea normelor privind ajutorul de
         stat în cazul măsurilor referitoare la impozitarea directă a activităților economice(5) (denumită în continuare „metoda ad‑hoc”). 
      
      5.        Or, măsura care, în temeiul acestui concept, este susceptibilă de a fi calificată, în speță, drept avantaj selectiv este o
         măsură fiscală care se aplică la peste 99 % dintre întreprinderile din Gibraltar(6). 
      
      6.        Prin urmare, principala problemă ridicată de prezenta cauză se referă la selectivitatea materială și la clarificarea noțiunii
         de ajutor de stat în raport cu fenomenul concurenței fiscale prejudiciabile. 
      
      7.        În cadrul analizei noastre, ne propunem să examinăm în mod succesiv selectivitatea regională, urmată de selectivitatea materială,
         îndepărtându‑ne însă de ordinea motivelor invocate de recurente în cadrul recursurilor. 
      
      II – Situația de fapt și hotărârea atacată 
      A –    Reforma impozitului pe profit întreprinsă de Government of Gibraltar
      8.        Prin scrisoarea din 12 august 2002, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord a notificat Comisiei, în temeiul articolului
         88 alineatul (3) CE, reforma impozitului pe profit pe care Government of Gibraltar intenționa să o pună în aplicare(7). 
      
      9.        Sistemul de impozitare care trebuie introdus prin reforma fiscală și aplicabil tuturor societăților stabilite în Gibraltar
         se compune dintr‑un impozit pe numărul de salariați („payroll tax”), un impozit pe ocuparea localurilor profesionale („business
         property occupation tax”, denumit în continuare „BPOT”) și o taxă de înregistrare („registration fee”), stabilite după cum
         urmează:
      
      –        impozitul pe numărul de salariați: toate societățile din Gibraltar vor fi supuse unui impozit pe numărul de salariați angajați
         în Gibraltar la nivelul de 3 000 GBP pe salariat și pe an; 
      
      –        BPOT: toate societățile care ocupă localuri în Gibraltar în scopuri profesionale vor trebui să plătească un impozit pe ocuparea
         localurilor menționate, stabilit la un nivel echivalent cu un procentaj din obligațiile pe care le au în temeiul cotei generale
         a impozitului funciar în Gibraltar;
      
      –        taxa de înregistrare: toate societățile din Gibraltar vor trebui să plătească o taxă de înregistrare anuală al cărei cuantum
         se va ridica la 150 GBP pentru societățile nedestinate să genereze venituri și la 300 GBP pentru societățile destinate să
         genereze venituri.
      
      10.      Contribuția la impozitul pe numărul de salariați și la BPOT va fi plafonată la 15 % din profit. Din stabilirea acestui plafon
         rezultă că societățile vor plăti impozitul pe numărul de salariați și BPOT numai dacă realizează profit.
      
      11.      Anumite activități, și anume serviciile financiare și activitățile de rețea, vor fi supuse unui impozit suplimentar pe profitul
         generat de acestea. 
      
      12.      Impozitul total al societăților de servicii financiare (impozitul pe numărul de salariați, BPOT și impozitul suplimentar pe
         profitul generat de activitățile de servicii financiare, la un nivel cuprins între 4 % și 6 % din profit) va fi plafonat la
         15 % din profit. Întreprinderile de rețea vor datora un impozit suplimentar pe profitul generat de activitățile desfășurate,
         care va fi egal cu 35 % din profit. Aceste întreprinderi vor fi autorizate să deducă impozitul pe numărul de salariați și
         BPOT din impozitul suplimentar(8).
      
      B –    Decizia în litigiu
      13.      După ce a examinat notificarea potrivit procedurii prevăzute la articolul 88 alineatul (2) CE, Comisia a considerat că reforma
         sistemului de impozitare a întreprinderilor din Gibraltar, astfel cum a fost notificată de Regatul Unit, constituia o schemă
         de ajutoare de stat incompatibilă cu piața comună și care, în consecință, nu putea fi pusă în aplicare.
      
      14.      Comisia a susținut, în esență, în considerentele (98)-(152) ale deciziei în litigiu, că reforma menționată era selectivă atât
         pe plan regional, cât și pe plan material. Pe de o parte, în măsura în care reforma prevede un sistem de impozit pe profit
         în conformitate cu care societățile din Gibraltar sunt supuse, în general, unei impozitări mai reduse decât societățile din
         Regatul Unit, reforma conferă, potrivit Comisiei, un avantaj selectiv întreprinderilor din Gibraltar. 
      
      15.      Pe de altă parte, următoarele aspecte ale reformei fiscale privind impozitul pe numărul de salariați și BPOT sunt selective
         pe plan material, potrivit Comisiei. În primul rând, condiția de a realiza profit înainte de a fi supus impozitului ar favoriza
         întreprinderile care nu realizează profit; în al doilea rând, plafonul de 15 % din profit aplicat în cazul supunerii la plata
         impozitului ar favoriza întreprinderile care, pentru exercițiul fiscal în cauză, au un profit scăzut în raport cu numărul
         de salariați și cu ocuparea localurilor profesionale; în al treilea rând, impozitul pe numărul de salariați și BPOT ar favoriza,
         prin natura lor, întreprinderile care nu au o prezență fizică reală în Gibraltar și care, în consecință, nu trebuie să plătească
         impozitul pe profit.
      
      16.      În sfârșit, Comisia a concluzionat că acordarea scutirilor și a facilităților fiscale menționate anterior conducea la o pierdere
         de încasări fiscale echivalentă cu consumul de resurse de stat sub forma unor cheltuieli fiscale. Prin urmare, măsurile în
         cauză au fost calificate drept avantaje acordate de stat și prin intermediul resurselor de stat. 
      
      C –    Procedura în fața Tribunalului privind hotărârea atacată 
      17.      Prin cereri depuse la grefa Tribunalului la 9 iunie 2004, Government of Gibraltar, reclamant în cauza T‑211/04, și Regatul
         Unit, reclamant în cauza T‑215/04, au formulat acțiuni în anulare împotriva deciziei în litigiu. Prin Ordonanța președintelui
         Camerei a treia a Tribunalului din 14 decembrie 2004, a fost admisă cererea de intervenție a Regatului Spaniei în susținerea
         concluziilor Comisiei. Prin Ordonanța din 18 decembrie 2006, cauzele au fost conexate pentru buna desfășurare a procedurii
         orale.
      
      18.      Tribunalul a admis două dintre cele trei motive invocate de reclamante în primă instanță, referitoare la selectivitatea regională
         și, respectiv, la selectivitatea materială, motiv pentru care s‑a abținut să examineze al treilea motiv, întemeiat pe încălcarea
         unor norme fundamentale de procedură. În consecință, acesta a anulat decizia în litigiu. 
      
      III – Cu privire la recursuri 
      A –    Procedura în fața Curții
      19.      Prin Ordonanța președintelui Curții din 26 iunie 2009, cauzele C‑106/09 P și C‑107/09 P au fost conexate în scopul procedurii
         scrise și orale, precum și al pronunțării hotărârii. Prin Ordonanța președintelui Curții din 25 septembrie 2009 în cauzele
         conexate C‑106/09 P și C‑107/09 P, a fost admisă intervenția Irlandei în aceste cauze în susținerea cererilor Regatului Unit
         și ale Government of Gibraltar.
      
      20.      În recursul formulat, Comisia invocă un singur motiv, divizat în șase aspecte referitoare la examinarea efectuată de către
         Tribunal în ceea ce privește selectivitatea materială și întemeiat pe o încălcare a articolului 87 alineatul (1) CE. În recursul
         formulat, Regatul Spaniei invocă unsprezece motive referitoare la examinarea efectuată de către Tribunal atât cu privire la
         selectivitatea regională, cât și la cea materială. Acesta invocă de asemenea motive întemeiate pe neregularități ale procedurii.
         
      
      21.      În memoriul lor în răspuns referitor la recursurile introduse de Comisie și de Regatul Spaniei, Government of Gibraltar și
         Regatul Unit concluzionează în sensul respingerii recursurilor menționate. Irlanda a intervenit în susținerea concluziilor
         Regatului Unit numai în cauza C‑106/09 P.
      
      22.      Comisia, Government of Gibraltar, guvernul Regatului Unit, Irlanda și guvernul spaniol au prezentat observații în cadrul ședinței
         care a avut loc la 16 noiembrie 2010.
      
      B –    Observații introductive privind aspectele de procedură ale recursurilor – cu privire la consecințele unei anulări în parte
            a hotărârii atacate
      23.      În recursul formulat, Comisia critică numai acea parte din hotărârea Tribunalului care privește selectivitatea materială.
         Potrivit Comisiei, decizia în litigiu ar fi concluzionat în sensul caracterului selectiv al reformei atât din punct de vedere
         regional, cât și material. Prin urmare, anularea acesteia nu ar putea fi reținută decât în cazul în care hotărârea care o
         cenzurează ar fi stabilit în mod corespunzător că ambele concluzii erau eronate. În consecință, în ipoteza în care Curtea
         ar admite recursul Comisiei, anularea deciziei în litigiu și‑ar pierde justificarea, iar hotărârea ar trebui casată. 
      
      24.      În această privință, considerăm că admiterea recursului Comisiei nu poate fi suficientă pentru a anula în tot hotărârea atacată.
         Dimpotrivă, dacă din hotărârea atacată ar fi anulată partea referitoare la selectivitatea materială, dispozitivul hotărârii
         atacate ar rămâne neschimbat, ceea ce ar fi suficient pentru a justifica anularea deciziei în litigiu, din moment ce soluția
         juridică prevăzută în aceasta referitor la selectivitatea regională era eronată. 
      
      25.      Astfel, în cazul unui teritoriu în sensul articolului 299 alineatul (4) CE sau al unor entități infrastatale, analiza selectivității
         regionale în decizia în litigiu este un element constitutiv al aprecierii existenței unui ajutor de stat în sensul articolului
         87 CE. Prin urmare, pentru a completa aspectul privind selectivitatea regională, Comisia va trebui să adopte o nouă decizie
         privind legalitatea schemei în cauză în raport cu articolul 87 CE.
      
      26.      Pe de altă parte, în ipoteza în care raționamentul Tribunalului referitor la selectivitatea materială ar fi respins de Curte,
         din acest fapt ar decurge anularea motivării corespunzătoare a hotărârii atacate, și nu confirmarea dispozitivului deciziei
         în litigiu. Astfel, pe de o parte, Tribunalul nu a soluționat al treilea motiv al reclamantelor, invocat în fața sa în primă
         instanță, și, pe de altă parte, acesta nu a putut examina concluziile Comisiei privind compatibilitatea măsurilor în cauză
         cu piața comună într‑o situație în care cadrul geografic de referință era diferit de cel vizat în decizia în litigiu (și anume
         Gibraltar, în loc de ansamblul format din Regatul Unit și Gibraltar).
      
      27.      Prin urmare, având în vedere cele menționate anterior, în opinia noastră, Curtea poate fie să respingă cele două recursuri
         în întregime, fie să admită recursurile și să trimită spre rejudecare Tribunalului cel de al treilea motiv invocat în primă
         instanță. În orice caz, considerăm că etapa în care se află litigiul nu permite Curții să se pronunțe definitiv asupra tuturor
         aspectelor acestuia.
      
      IV – Cu privire la selectivitatea regională(9)
      
      A –    Cu privire la admisibilitatea recursului Regatului Spaniei
      28.      În memoriile sale, Government of Gibraltar arată că argumentele prezentate de Regatul Spaniei și de Comisie cu privire la
         selectivitatea regională se limitează să repete în esență argumentele prezentate în fața Tribunalului.
      
      29.      În această privință, observăm că Regatul Spaniei avea în fața Tribunalului calitatea de intervenient, în timp ce Comisia apăra
         în fața acestuia decizia în litigiu. În principiu, cadrul litigiului în fața Tribunalului nu a fost delimitat de pledoariile
         acestora, ci de motivele invocate în cererile prezentate de Government of Gibraltar și de guvernul Regatului Unit. 
      
      30.      Potrivit unei jurisprudențe constante, din articolul 56 din Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene rezultă că intervenienții
         în fața Tribunalului sunt considerați părți în fața acestei instanțe. Astfel, articolul 40 al patrulea paragraf din statutul
         menționat nu interzice ca intervenientul să menționeze argumente diferite de argumentele părții pe care o susține, cu condiția
         să aibă ca obiect susținerea concluziilor acestei părți(10).
      
      31.      Observăm că, dacă Regatul Spaniei ar fi introdus recursul în speță fără să fi intervenit în prealabil în fața Tribunalului,
         acesta nu ar fi fost supus niciunei alte restricții decât cea legată de obiectul litigiului, astfel cum acesta este definit
         de reclamante în fața Tribunalului. Situația ar fi aceeași dacă Regatul Spaniei nu ar fi introdus un recurs împotriva hotărârii
         atacate, ci s‑ar fi limitat să prezinte observații în susținerea concluziilor Comisiei. Astfel, un intervenient care beneficiază
         de dreptul de a depune un memoriu în răspuns, în temeiul articolului 115 din Regulamentul de procedură, trebuie, în lipsa
         unei limitări exprese, să poată invoca motive referitoare la orice aspect de drept care constituie temeiul hotărârii atacate(11). Având în vedere aceste elemente, poziția procedurală a unei părți privilegiate, cum ar fi un stat membru care a avut calitatea
         de intervenient în fața Tribunalului, implică în mod necesar faptul că întinderea materială a recursului introdus de o astfel
         de parte nu poate fi limitată decât de obiectul litigiului, nu și de conținutul observațiilor pe care aceasta le‑a depus la
         Tribunal.
      
      32.      În plus, din articolul 225 CE, din articolul 58 primul paragraf din Statutul Curții de Justiție și din articolul 112 alineatul
         (1) litera (c) din Regulamentul de procedură al Curții rezultă că o cerere de recurs trebuie să indice cu precizie elementele
         criticate din hotărârea a cărei anulare se solicită, precum și argumentele juridice care susțin în mod specific această cerere.
         Nu îndeplinește această condiție cererea de recurs care se limitează la reproducerea motivelor și a argumentelor care au fost
         deja prezentate în fața Tribunalului, aceasta constituind în realitate o cerere prin care se urmărește o simplă reexaminare
         a cererii introductive depuse la Tribunal, ceea ce nu este de competența Curții(12).
      
      33.      Cu toate acestea, dacă un recurent contestă interpretarea sau aplicarea dreptului Uniunii de către Tribunal, aspectele de
         drept analizate în primă instanță pot fi rediscutate în cadrul recursului. În caz contrar, procedura de recurs ar fi lipsită
         de o parte din sensul său(13).
      
      34.      Prin urmare, trebuie respinsă în întregime argumentația referitoare la inadmisibilitatea recursului Regatului Spaniei. 
      
      35.      În plus, Regatul Spaniei este criticat pentru că a invocat tardiv încălcarea articolelor 5 CE și 307 CE, și anume în cadrul
         replicii. Astfel, luând poziție față de memoriile în răspuns prezentate de Government of Gibraltar și de Regatul Unit, Regatul
         Spaniei susține în replica sa că abordarea Tribunalului ar însemna să se recunoască Gibraltarului o suveranitate fiscală,
         în pofida statutului său de „teritoriu care nu se autoguvernează”, ceea ce ar contraveni articolelor 5 CE și 307 CE.
      
      36.      Este adevărat că, de regulă, Curtea respinge orice motiv prezentat pentru prima dată în cadrul memoriului în replică, cu excepția
         uneia dintre următoarele trei situații speciale: în situația în care fie motivul în cauză nu este de fapt decât o dezvoltare
         a unui motiv enunțat anterior(14), fie acest motiv este un motiv de ordine publică ce trebuie invocat din oficiu(15), fie acesta se întemeiază pe un element nou dezvăluit în cursul procedurii(16).
      
      37.      În speță, invocarea încălcării articolelor 5 CE și 307 CE ar putea fi considerată o dezvoltare a primului motiv formulat de
         Regatul Spaniei, susținut anterior în cadrul recursului, și care prezintă o legătură strânsă cu acest motiv. Totuși, întrucât
         guvernul spaniol nu leagă în mod expres această problemă de motivul menționat al recursului formulat de acesta, nu este de
         competența Curții să stabilească o astfel de legătură în locul recurentului. Prin urmare, propunem ca aceasta să fie considerată
         inadmisibilă. 
      
      B –    Cu privire la întinderea controlului Curții efectuat în cadrul recursului cu privire la aprecierea dreptului național efectuată
            de Tribunal 
      38.      Având în vedere relevanța întrebării ridicate în cadrul celui de al șaselea motiv formulat de Regatul Spaniei, propunem examinarea
         acestuia într‑un stadiu preliminar. În acest sens, Curtea trebuie să se pronunțe cu privire la valoarea care trebuie atribuită
         elementelor de drept național care au fost examinate în speță de Tribunal. 
      
      39.      Trebuie subliniat încă de la început că întrebarea adresată se referă la o acțiune directă(17).
      
      40.      Observăm că, în jurisprudența sa cea mai veche, Curtea a statuat că nu avea competența de a se pronunța cu privire la normele
         de drept intern și că, prin urmare, nu putea examina motivul potrivit căruia, prin adoptarea deciziei sale, Înalta Autoritate
         ar fi încălcat principii sau dispoziții de drept constituțional național(18).
      
      41.      Cu toate acestea, este incontestabil faptul că, în exercitarea competențelor sale jurisdicționale, în contextul unor acțiuni
         directe, Tribunalul trebuie să se întemeieze pe o anumită concepție sau interpretare, pe care am putea să o calificăm drept
         „reconstrucție interpretativă”, a dispozițiilor din ordinea juridică internă a statului membru în cauză. În această privință,
         considerăm că este necesar să se opereze o distincție între trei situații.
      
      42.      În primul rând, Tribunalul se poate afla în situația de a aplica și de a interpreta în mod direct normele din dreptul intern
         al unui stat membru. Această situație poate apărea ca urmare a unei trimiteri la dreptul național cuprinse într‑o dispoziție
         de drept al Uniunii sau ca urmare a unei clauze compromisorii(19). Într‑un astfel de caz, Tribunalul aplică dreptul național ca o instanță competentă. Prin urmare, o dispoziție de drept național
         este pentru Tribunal echivalentă cu o normă juridică ce leagă anumite consecințe de faptele relevante din punct de vedere
         juridic. Este, așadar, de competența Tribunalului să deducă din aceasta concluzii juridice(20), în pofida dificultăților aparente în ceea ce privește verificarea conținutului dreptului național.
      
      43.      A doua situație se referă la aplicarea indirectă a dreptului național de către Tribunal. Într‑un astfel de caz, Tribunalul
         aplică normele de drept național ca norme juridice, dar nu acționează în calitate de instanță competentă în ceea ce privește
         interpretarea lor. Această ipoteză poate fi ilustrată prin calificarea de către Tribunal a unui raport juridic legat de o
         noțiune care nu constituie o noțiune autonomă de drept al Uniunii, cum ar fi căsătoria sau contractul(21). De asemenea, pot fi încadrate în această categorie situațiile în care Tribunalul trebuie să soluționeze o problemă preliminară,
         fie de natură procedurală, fie care privește fondul, referitoare, de exemplu, la calitatea de avocat a reprezentantului unei
         părți în sensul Statutului Curții de Justiție(22) sau la existența unui transfer valabil al dreptului de proprietate asupra unei întreprinderi.
      
      44.      Astfel, se pare că, în anumite cazuri de aplicare a dreptului național de către Tribunal, în cadrul recursului, Curtea va
         trebui să verifice conținutul dispozițiilor din dreptul național din perspectiva unei probleme de drept, și nu a unei probleme
         de fapt.
      
      45.      În al treilea rând, Tribunalul se poate afla în situația de a se întemeia pe o dispoziție de drept național pentru a stabili
         o anumită situație de fapt. Aplicarea dispozițiilor de drept al Uniunii referitoare la ajutoarele de stat oferă numeroase
         exemple în acest sens, în special în ceea ce privește noțiunile de avantaj și de selectivitate. Prin urmare, în acest tip
         de situație, analiza dreptului național este necesară pentru a se stabili o situație de fapt care trebuie luată în considerare
         în cadrul aplicării dreptului Uniunii(23).
      
      46.      În speță, trebuie subliniat faptul că problema statutului Gibraltarului, astfel cum este reglementată de dreptul Uniunii,
         constituie fără îndoială o problemă de drept supusă controlului Curții. 
      
      47.      După cum rezultă din dosar, statutul Gibraltarului este de asemenea reglementat, la nivel național, prin dispozițiile constituționale
         care au făcut obiectul unei examinări de către Tribunal(24). Astfel, precizările Tribunalului cu privire la statutul Gibraltarului pe plan politic și administrativ constituie o reconstrucție
         interpretativă a dreptului național menită să stabilească situația de fapt a Gibraltarului potrivit criteriilor desprinse
         din jurisprudența Azore(25). Prin urmare, Tribunalul nu aplică, în exercitarea funcțiilor sale jurisdicționale, dispozițiile constituționale referitoare
         la statutul juridic al Gibraltarului în calitate de norme juridice. În schimb, acesta se întemeiază pe dispozițiile menționate
         pentru a aprecia situația Gibraltarului potrivit dreptului Uniunii.
      
      48.      Prin urmare, pentru a menține echilibrul structural stabilit între ordinea juridică națională și dreptul Uniunii, propunem
         Curții să considere că, în cadrul prezentei cauze, atunci când Tribunalul efectuează o reconstrucție interpretativă a dispozițiilor
         din dreptul național, inclusiv a celor cu valoare constituțională, pentru a putea aplica jurisprudența Azore, este vorba,
         în sensul prezentului recurs, despre constatări ale faptelor efectuate de Tribunal, numai denaturarea acestora făcând obiectul
         controlului exercitat de Curte. 
      
      C –    Cu privire la statutul unic al Gibraltarului
      49.      Este cert faptul că Gibraltarul(26) este un teritoriu european ale cărui relații externe sunt asumate de către un stat membru în sensul articolului 299 alineatul
         (4) CE și căruia i se aplică dispozițiile Tratatului CE(27). Cu toate acestea, Actul privind condițiile de aderare a Regatului Danemarcei, a Irlandei și a Regatului Unit al Marii Britanii
         și Irlandei de Nord și adaptările tratatelor prevede că anumite părți din tratat nu se aplică Gibraltarului(28).
      
      50.      În temeiul Declarației nr. 55, anexată la Tratatul de la Lisabona, tratatele se aplică de asemenea Gibraltarului, ca teritoriu
         european ale cărui relații externe sunt gestionate de un stat membru. Acest lucru nu implică nicio modificare a pozițiilor
         statelor membre în cauză. 
      
      51.      După cum a rezumat Curtea(29), Gibraltarul a fost cedat de Regele Spaniei Coroanei Britanice prin Tratatul de la Utrecht, încheiat între acesta și Regina
         Marii Britanii la 13 iulie 1713, în cadrul tratatelor care au pus capăt războiului pentru succesiunea la tronul Spaniei. Articolul
         X ultima teză din tratatul menționat prevede că, dacă vreodată Coroana Britanică ar intenționa să doneze, să vândă sau să
         înstrăineze în orice alt mod proprietatea asupra orașului Gibraltar, aceasta ar fi obligată să acorde preferință Coroanei
         Spaniei, în mod prioritar față de orice altă entitate interesată. 
      
      52.      Curtea a precizat de asemenea că Gibraltarul este în prezent o colonie a Coroanei Britanice, fără a face parte din Regatul
         Unit. Puterea executivă este exercitată aici de un guvernator numit de Regină, iar pentru anumite competențe interne, de un
         Chief minister și de miniștri aleși la nivel local. Aceștia din urmă sunt responsabili în fața Camerei legislative (House
         of Assembly), a cărei alegere are loc din cinci în cinci ani. Camera legislativă are competența de a vota legi privind anumite
         domenii interne. Cu toate acestea, guvernatorul are competența de a refuza să promulge o lege. În plus, Parlamentul Regatului
         Unit și Regina în cadrul Consiliului Privat (Queen in Council) au competența de a adopta legi aplicabile în Gibraltar. Au
         fost create instanțe de judecată proprii Gibraltarului. Cu toate acestea, există o posibilitate de atacare a hotărârilor celei
         mai înalte instanțe din Gibraltar în fața Comitetului judiciar al Consiliului Privat (Judicial Committee of the Privy Council)(30).
      
      53.      În sfârșit, trebuie menționată Rezoluția nr. 1514 a Organizației Națiunilor Unite și dreptul la autodeterminare (self‑determination)
         revendicat de autoritățile din Gibraltar(31). În cadrul unei sesiuni extraordinare, care a avut loc la 4 august 2004, Parlamentul Gibraltarului a adoptat în unanimitate
         o moțiune care proclamă „dreptul inalienabil la autodeterminare al poporului din Gibraltar”. O nouă constituție, „Gibraltar
         Constitution Order”(32), a intrat în vigoare după ce a fost aprobată printr‑un referendum(33) și a acordat Gibraltarului o autonomie foarte largă, reafirmând în același timp suveranitatea britanică asupra acestui teritoriu(34).
      
      D –    Aplicabilitatea normelor privind ajutoarele de stat pe teritoriile menționate la articolul 299 alineatul 4 (CE)
      54.      Cu titlu introductiv, trebuie amintit faptul că selectivitatea regională a unei măsuri fiscale se apreciază în raport cu cota
         de impozitare normală, și anume cota în vigoare în zona geografică ce constituie zona de referință. Dificultatea cu care s‑a
         confruntat Tribunalul în speță consta în a stabili dacă trebuia să se procedeze cum procedase Comisia, considerând că Regatul
         Unit și Gibraltarul formau un ansamblu, sau dacă trebuia să se admită că Gibraltarul constituia cadrul de referință adecvat.
      
      55.      În opinia noastră, acest aspect ridică o problemă de interpretare autonomă a dreptului Uniunii. Astfel, dreptul primar a acordat
         Gibraltarului un statut special în ordinea juridică a Uniunii. Prin urmare, efectele juridice ale acestui statut asupra aplicării
         normelor de drept al Uniunii referitore la ajutoarele de stat nu depind de statutul Gibraltarului, astfel cum este acesta
         definit în dreptul internațional, și cu atât mai puțin de cel definit în dreptul constituțional al Regatului Unit, ci decurg
         exclusiv dintr‑o interpretare a tratatului. Desigur, dreptul internațional și dreptul constituțional al unui stat membru în
         cauză pot defini elementele care constituie faptele juridice cărora li se aplică dreptul Uniunii. Totuși, aceste elemente
         nu au nicio influență asupra naturii exclusiv comunitare a problemelor juridice cu privire la care Curtea este chemată să
         statueze în cadrul prezentelor recursuri. 
      
      56.      În Hotărârea Azore(35), problema fundamentală era dacă reducerile fiscale în cauză puteau fi considerate drept o măsură cu aplicabilitate generală
         în Insulele Azore sau dacă era vorba mai curând despre o măsură selectivă, care conferă un avantaj numai operatorilor stabiliți
         în Insulele Azore față de cei activi în Portugalia.
      
      57.      Astfel cum a propus avocatul general Geelhoed, regiunea trebuie să fie autonomă în sens instituțional, procedural și economic
         pentru a se putea considera că măsura nu are un caracter selectiv(36). Astfel, în Hotărârea Azore, Curtea a considerat că pentru ca o decizie să poată fi considerată ca fiind adoptată în exercitarea
         unor competențe suficient de autonome, trebuia ca aceasta să fie luată de o autoritate regională sau locală care are, pe plan
         constituțional, un statut politic și administrativ distinct de cel al guvernului central. În plus, aceasta trebuie să fi fost
         adoptată fără ca guvernul central să fi putut interveni direct asupra conținutului său. În final, consecințele financiare
         ale unei reduceri a cotei naționale de impozitare aplicabile întreprinderilor prezente în regiune nu trebuie să fie compensate
         prin ajutoare sau prin subvenții provenind de la alte regiuni sau de la guvernul central(37). Curtea a reluat aceste principii, formulând câteva precizări în cauza UGT‑Rioja. În ceea ce privește a treia condiție, Curtea
         a precizat în special că era vorba despre „autonomia economică și financiară”(38).
      
      58.      Importanța Hotărârii Azore constă în mod incontestabil în faptul că, deși aceasta nu se referea la un stat federal cu o distribuție
         simetrică a competențelor fiscale, în ceea ce privește cadrul de referință, Curtea nu a statuat că acesta trebuia în mod necesar
         să corespundă teritoriului integral al unui stat membru(39). În schimb, Curtea a admis că, în cazul unei reglementări fiscale a unei colectivități regionale, cadrul de referință al
         acesteia putea să corespundă teritoriului aparținând colectivității respective în cazul în care această entitate era suficient
         de autonomă față de guvernul central al statului membru în cauză.
      
      59.      Ținând seama de statutul său, menționat la articolul 299 alineatul (4) CE, normele din tratat, printre altele și cele referitoare
         la ajutoarele de stat, se aplică Gibraltarului. Pe de altă parte, aderarea Regatului Unit la Comunitățile Europene a fost
         posibilă fără să existe un sistem fiscal comun între acest stat membru și Gibraltar, care aparține unei categorii de teritorii
         care au un raport special cu Uniunea Europeană. 
      
      60.      Având în vedere considerațiile de mai sus, apreciem că este exclus ca o interpretare conformă cu obiectivul tratatului să
         permită să se solicite Regatului Unit să aplice propriul sistem fiscal pe teritoriul Gibraltarului. În schimb, în măsura în
         care tratatele nu prevăd o derogare în ceea ce privește aplicarea normelor referitoare la ajutoarele de stat pe teritoriul
         în cauză, considerăm că este logic ca, în ceea ce privește condițiile de selectivitate regională, acestea să fie apreciate
         potrivit acelorași principii care se aplică celorlalte entități intrastatale(40) care dispun de propriile competențe fiscale. În opinia noastră, această interpretare este singura care menține efectul util
         al articolului 299 alineatul (4) CE coroborat cu principiul potrivit căruia normele de drept al Uniunii care reglementează
         ajutoarele de stat se aplică Gibraltarului. 
      
      61.      Pe de altă parte, contrar celor susținute de Regatul Spaniei, faptul că Curtea nu a mai fost niciodată sesizată cu privire
         la cazul unui teritoriu ale cărui relații sunt asigurate de un stat membru nu este suficient pentru a exclude de la bun început
         aplicabilitatea jurisprudenței Azore în privința Gibraltarului.
      
      62.      Prin urmare, trebuie să se constate că Tribunalul a putut aplica jurisprudența menționată în cazul Gibraltarului fără ca această
         abordare să constituie, în sine, o încălcare a unuia dintre criteriile noțiunii de ajutor de stat în sensul articolului 87
         alineatul (1) CE. În lumina acestor observații generale vom proceda în continuare la analiza diferitelor motive invocate de
         Regatul Spaniei.
      
      E –    Primul motiv de recurs invocat de Regatul Spaniei, întemeiat pe neluarea în considerare a statutului Gibraltarului 
      1.      Argumentație
      63.      Prin intermediul primului motiv, Regatul Spaniei susține că Tribunalul a încălcat articolul 299 alineatul (4) CE în măsura
         în care nu a luat în considerare statutul juridic al Gibraltarului potrivit dreptului internațional, neținând seama de articolul
         74 din Carta Organizației Națiunilor Unite, și potrivit dreptului Uniunii, precum și în măsura în care a transformat Gibraltarul
         într‑un nou stat membru al Uniunii Europene în domeniul fiscalității. Din abordarea Tribunalului ar rezulta că Gibraltarul
         ar putea adopta măsuri fiscale prejudiciabile fără a se putea exercita un control efectiv. 
      
      2.      Cu privire la admisibilitate
      64.      Government of Gibraltar invocă inadmisibilitatea argumentației Regatului Spaniei potrivit căreia Tribunalul ar fi trebuit
         să facă referire la articolul 74 din Carta Organizației Națiunilor Unite. Având în vedere considerațiile prezentate la punctele
         35 și 36 din prezentele concluzii, propunem ca acest aspect al primului motiv să fie declarat admisibil. 
      
      3.      Cu privire la fond 
      65.      Considerăm că problema fundamentală și singura relevantă în ceea ce privește răspunsul la recursul Regatului Spaniei este
         aceea dacă Tribunalul a aplicat în mod corect statutul Gibraltarului prevăzut în dreptul Uniunii. 
      
      66.      În această privință, este suficient să arătăm că, la punctele 5-10 din hotărârea atacată, Tribunalul a rezumat statutul Gibraltarului
         în termeni similari celor utilizați de Curte în Hotărârea Spania/Regatul Unit, citată anterior. La punctul 10 din hotărârea
         atacată, Tribunalul a amintit de asemenea, în mod întemeiat, situația Gibraltarului potrivit articolului 299 alineatul (4)
         CE.
      
      67.      În ceea ce privește punctele 98-100 din hotărârea atacată, consacrate analizei dreptului național, astfel cum am arătat anterior,
         controlul Curții se limitează la verificarea denaturării faptelor, care nu a fost invocată și care, în orice caz, pare exclusă
         în urma interpretării punctelor relevante. 
      
      68.      În plus, observăm că raționamentul Tribunalului, care include o referire la conținutul articolului 73 din Carta Organizației
         Națiunilor Unite, se încadrează într‑o argumentație care urmărește să verifice dacă Gibraltarul îndeplinea a doua condiție
         prevăzută în Hotărârea Azore, citată anterior, și anume aceea privind autonomia legislativă. 
      
      69.      În acest context, este suficient să amintim faptul că Curtea a subliniat în repetate rânduri că, în ceea ce privește competențele
         comunitare, acestea trebuie exercitate în conformitate cu dreptul internațional(41), exemplul cel mai elocvent al acestei jurisprudențe fiind Hotărârea Racke(42). Prin urmare, Tribunalul a putut face referire în mod valabil la Carta Organizației Națiunilor Unite în analiza sa privind
         aplicarea în cazul Gibraltarului a condițiilor din Hotărârea Azore. Cu toate acestea, din acest fapt nu rezultă că Tribunalul
         era obligat să își extindă analiza la celelalte dispoziții din carta menționată, cum ar fi articolul 74, care considerăm că
         acoperă, în plus, unele aspecte care, pe de o parte, nu au fost soluționate în decizia în litigiu și, pe de altă parte, nu
         figurau în cererile introductive formulate în fața Tribunalului. 
      
      70.      Astfel, în ceea ce privește problema dacă reforma fiscală în cauză a fost elaborată fără ca guvernul central al Regatului
         Unit să poată interveni în mod direct asupra conținutului acesteia, considerăm că problema respectării bunei vecinătăți menționată
         la articolul 74 din cartă este distinctă de analiza efectuată de Tribunal la punctele 90-100 din hotărârea atacată. Prin urmare,
         presupunând că argumentația Regatului Spaniei trebuie interpretată în sensul că se referă la o lipsă de motivare a hotărârii
         atacate, aceasta nu poate fi admisă.
      
      71.      În sfârșit, nu rezultă de la niciun punct din hotărârea atacată că Tribunalul ar fi asimilat Gibraltarul unui nou stat membru.
         În special, nu pot fi interpretate în acest sens precizările Tribunalului cu privire la selectivitatea regională, în cadrul
         cărora, după ce a examinat situația Gibraltarului potrivit criteriilor din jurisprudența Azore, Tribunalul, la punctul 115
         din hotărârea atacată, a statuat că respectivul cadru de referință corespundea exclusiv Gibraltarului. 
      
      72.      Procedând astfel, Tribunalul nu a făcut decât să aplice jurisprudența Curții, potrivit căreia, în aprecierea selectivității
         măsurii, cadrul de referință nu trebuie să fie definit în mod obligatoriu în limitele teritoriului statului membru în cauză(43).
      
      73.      Având în vedere toate elementele de mai sus, propunem să se respingă ca nefondat primul motiv invocat de Regatul Spaniei.
         
      
      F –    Al patrulea motiv de recurs invocat de Spania, întemeiat pe neluarea în considerare a condiției potrivit căreia un ajutor
            de stat trebuie să fie acordat de un stat sau prin intermediul resurselor de stat 
      1.      Argumentație 
      74.      Prin intermediul celui de al patrulea motiv, Regatul Spaniei susține că, în ceea ce privește cadrul geografic de referință
         pentru aplicarea articolului 87 alineatul (1) CE, acesta trebuie să fie în mod necesar teritoriul Gibraltarului, precum și
         cel al Regatului Unit sau al Regatului Spaniei. Astfel, noțiunea de ajutor în sensul acestui articol ar presupune ca avantajele
         să fie acordate în mod direct sau indirect prin intermediul resurselor unui stat membru. Or, Gibraltarul nu ar fi un stat
         membru, ci doar un teritoriu care nu face parte din niciun stat membru, potrivit articolului 299 alineatul (4) CE.
      
      2.      Apreciere 
      75.      Astfel cum am constatat deja anterior, singura interpretare conformă cu spiritul articolului 299 alineatul (4) CE coroborat
         cu principiul aplicabilității la Gibraltar a normelor referitoare la ajutoarele de stat este cea care constă în aplicarea
         în speță a principiilor enunțate în jurisprudența privind regiunile și teritoriile care dispun de competențe fiscale proprii.
         
      
      76.      În consecință, propunem să se respingă ca nefondat al patrulea motiv invocat de Regatul Spaniei.
      
      G –    Al cincilea motiv de recurs invocat de Regatul Spaniei, întemeiat pe încălcarea principiului nediscriminării 
      1.      Argumentație 
      77.      Prin intermediul celui de al cincilea motiv, Regatul Spaniei susține că Tribunalul a încălcat principiul nediscriminării în
         măsura în care a aplicat jurisprudența Azore la cazul în speță, în care ar fi vorba însă despre o situație complet diferită.
         Pe de o parte, Tribunalul ar aplica în cazul Gibraltarului, care ar avea un statut de colonie, criteriile stabilite în Hotărârea
         Azore, formulate de Curte cu privire la situația unei regiuni dintr‑un stat membru. Pe de altă parte, cauza Azore s‑ar fi
         referit exclusiv la o reducere a cotei de impozit pe profit, iar nu la instituirea unui sistem complet de impozitare a societăților.
      
      2.      Cu privire la admisibilitate
      78.      Government of Gibraltar susține că al cincilea motiv ar trebui considerat drept un motiv nou, care ar trebui, prin urmare,
         să fie declarat inadmisibil.
      
      79.      În conformitate cu articolul 113 alineatul (2) din Regulamentul de procedură al Curții, recursul nu poate modifica obiectul
         litigiului dedus judecății Tribunalului. În cadrul recursului, competența Curții este astfel limitată la aprecierea soluției
         legale date cu privire la motivele dezbătute în fața primei instanțe. O parte nu poate, așadar, să invoce pentru prima dată
         în fața Curții un motiv pe care nu l‑a invocat în fața Tribunalului, întrucât aceasta ar echivala cu a‑i permite să sesizeze
         Curtea, a cărei competență în materie de recurs este limitată, cu un litigiu mai extins decât cel cu care a fost sesizat Tribunalul(44).
      
      80.      Cu toate acestea, observăm că o interpretare restrictivă a jurisprudenței poate priva o parte privilegiată, cum ar fi un stat
         membru, de posibilitatea de a invoca în fața Curții motive diferite de cele invocate în fața Tribunalului. Or, din moment
         ce acestea din urmă sunt îndreptate împotriva deciziei în litigiu, considerăm că este normal ca ele să evolueze în etapa recursului,
         atunci când sunt îndreptate împotriva unei hotărâri pronunțate ca răspuns la primele acțiuni. În opinia noastră, motivele
         care pot fi invocate de un stat membru împotriva unei hotărâri a Tribunalului nu ar trebui să fie limitate numai pentru că
         acesta a participat la procedura în primă instanță, chiar dacă a făcut‑o exclusiv în calitate de intervenient.
      
      81.      Prin urmare, în cazul în care Gibraltarul intenționează să critice Regatul Spaniei pentru că a modificat litigiul, acest motiv
         nu poate fi admis în măsura în care nicio modificare a litigiului nu poate rezulta din invocarea încălcării principiului nediscriminării
         în legătură cu aplicarea jurisprudenței Azore. Dimpotrivă, aceasta se află în centrul raționamentului Tribunalului, astfel
         încât propunem ca al cincilea motiv să fie considerat admisibil.
      
      3.      Cu privire la fond
      82.      Cu titlu introductiv, amintim că principiul egalității de tratament și al nediscriminării impune ca situații comparabile să
         nu fie tratate în mod diferit și ca situații diferite să nu fie tratate în același mod, cu excepția cazului în care un astfel
         de tratament este justificat în mod obiectiv(45).
      
      83.      În speță, Regatul Spaniei ridică problema dacă, având în vedere diferențele dintre statutul Insulelor Azore și statutul Gibraltarului,
         era întemeiat din punct de vedere juridic să se efectueze o aplicare directă a jurisprudenței Azore la Gibraltar.
      
      84.      În această privință, trebuie să se observe încă de la început că, în măsura în care Tribunalul a făcut referire la jurisprudența
         menționată, acesta nu a procedat la un exercițiu de comparație între cele două teritorii. În consecință, considerăm că problema
         ridicată de Regatul Spaniei este lipsită de relevanță în privința aplicării dispozițiilor care reglementează ajutoarele de
         stat.
      
      85.      Dimpotrivă, în măsura în care soluția adoptată de Curte în Hotărârea Azore constituie o grilă de interpretare a articolului
         87 alineatul (1) CE, care poate fi aplicată la diferite teritorii și colectivități, pare obligatoriu să se definească în prealabil
         domeniul de aplicare al dreptului Uniunii în aceste situații.
      
      86.      Astfel, în ceea ce privește teritoriile și regiunile care beneficiază de legături speciale cu anumite state membre ca urmare
         a trecutului lor comun sau a unei evoluții recente a autonomiei regionale, considerăm că trebuie să se aplice un raționament
         în două etape.
      
      87.      În primul rând, trebuie să se verifice dacă Tratatul CE se aplică unui astfel de teritoriu. În cazul unui răspuns afirmativ
         și independent de problema dacă este vorba despre o entitate infrastatală, despre un teritoriu autonom sau despre un teritoriu
         exterior celui al unui stat membru, a doua etapă constă în identificarea cadrului de referință adecvat potrivit jurisprudenței
         Azore.
      
      88.      Acesta este motivul pentru care considerăm că în mod întemeiat Tribunalul, după ce a stabilit statutul Gibraltarului potrivit
         Tratatului CE, a aplicat criteriile stabilite de Curte în Hotărârea Azore fără a se expune riscului de a încălca principiul
         nediscriminării.
      
      89.      În sfârșit, o eventuală diferență în ceea ce privește amploarea reformei fiscale care ar putea fi pusă în aplicare în Insulele
         Azore și în Gibraltar nu are, în opinia noastră, niciun efect în această privință.
      
      90.      În consecință, propunem să se respingă al cincilea motiv ca nefondat.
      
      H –    Cu privire la al șaselea motiv de recurs invocat de Regatul Spaniei, întemeiat pe o încălcare a condițiilor stabilite în Hotărârea
            Azore
      1.      Argumentație
      91.      Prin intermediul celui de al șaselea motiv, Regatul Spaniei susține că Tribunalul a încălcat articolul 87 alineatul (1) CE
         în măsura în care ar fi considerat în mod eronat că erau îndeplinite condițiile stabilite în Hotărârea Azore pentru a concluziona
         în sensul lipsei selectivității regionale. Acesta critică punctele 76-117 din hotărârea atacată. 
      
      2.      Apreciere
      92.      Astfel cum am arătat anterior, propunem Curții să își limiteze controlul asupra precizărilor referitoare la interpretarea
         dreptului național de către Tribunal exclusiv la denaturarea elementelor din dreptul menționat în aprecierea condițiilor din
         jurisprudența Azore.
      
      93.      Potrivit acestei jurisprudențe, pentru ca o decizie luată de o autoritate regională sau locală să poată fi considerată ca
         fiind adoptată în exercitarea puterilor îndeajuns de autonome ale acestei autorități, trebuie să fie îndeplinite cele trei
         criterii ale autonomiei instituționale, procedurale, precum și economice și financiare(46).
      
      94.      În primul rând, în ceea ce privește autonomia instituțională, Tribunalul s‑a limitat să constate la punctul 89 din hotărârea
         atacată că „părțile principale” recunosc că autoritățile din Gibraltar au un statut distinct pe plan constituțional. Cu toate
         acestea, Regatul Spaniei contestă existența unui astfel de acord care utilizează termenii „acord între toate părțile” și susține
         că, în ceea ce îl privește, nu a aderat niciodată la o teză a autonomiei politice și administrative a Gibraltarului.
      
      95.      În această privință, menționăm că acordul vizat la punctul 89 din hotărârea atacată face referire la „părțile principale”.
         Or, Regatul Spaniei a participat la procedura în fața Tribunalului în calitate de intervenient, ceea ce exclude luarea sa
         în considerare în ceea ce privește acordul menționat. Prin urmare, punctul 89 din hotărâre nu este afectat de nicio denaturare,
         din moment ce acesta se întemeiază pe existența unei convergențe de opinii între părțile principale, un element care, pe de
         altă parte, nu este contestat de celelalte părți la procedura de recurs în fața Curții. 
      
      96.      Pe de altă parte, trebuie să remarcăm caracterul contradictoriu al recursului introdus de Regatul Spaniei, în măsura în care
         acesta susține, în cadrul celui de al patrulea motiv, că Gibraltarul nu ar face parte din Regatul Unit, susținând în același
         timp, în cadrul celui de al șaselea motiv, că Gibraltarul nu ar dispune de un statut politic și administrativ distinct de
         cel al guvernului Regatului Unit.
      
      97.      În al doilea rând, în ceea ce privește autonomia procedurală, Tribunalul, după ce a amintit dispozițiile relevante din Constituția
         Gibraltarului, a concluzionat că puterile acordate guvernatorului prin articolele 33 și 34 din constituția menționată, care
         nu au fost niciodată exercitate în domeniul fiscal, nu demonstrează o capacitate de intervenție directă a guvernului Regatului
         Unit asupra conținutului reformei fiscale.
      
      98.      În această privință, amintim că articolul 225 CE, articolul 58 primul paragraf din Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene
         și articolul 112 alineatul (1) primul paragraf litera (c) din Regulamentul de procedură al Curții impun în special unui recurent,
         atunci când acesta invocă o denaturare de către Tribunal, să indice cu precizie elementele care ar fi fost denaturate de către
         acesta și să demonstreze erorile de analiză care, în aprecierea sa, ar fi condus Tribunalul la această denaturare(47). Astfel, o asemenea denaturare are loc atunci când, fără a recurge la noi elemente de probă, aprecierea elementelor de probă
         existente apare ca fiind vădit greșită(48).
      
      99.      Or, în lumina argumentelor Regatului Spaniei care urmăresc în esență să conteste sensul dispozițiilor naționale în cauză și
         în special să sublinieze existența ipotetică a competenței de a interveni a Regatului Unit, nu se poate constata nicio denaturare
         de către Tribunal a sensului exact al Constituției Gibraltarului.
      
      100. În sfârșit, în ceea ce privește autonomia economică și financiară, menționăm că rezultă în mod clar din jurisprudență că,
         pentru a nu îndeplini a treia condiție din jurisprudența Azore, trebuie să existe o compensare, cu alte cuvinte un raport
         cauză‑efect între o măsură fiscală adoptată de autoritățile aflate la originea acesteia și sumele puse în sarcina statului(49). În consecință, Tribunalul s‑a întemeiat în mod corect, la punctul 106 din hotărârea atacată, pe o astfel de interpretare
         a Hotărârii Azore. 
      
      101. Pe de altă parte, în motivul invocat, Regatul Spaniei nu menționează niciun element susceptibil să stabilească o denaturare
         a elementelor examinate de Tribunal la punctele 108-113 din hotărârea atacată și pe care acesta s‑a întemeiat pentru a ajunge
         la concluzia potrivit căreia, în lipsa unei probe contrare prezentate de Comisie, Gibraltarul nu ar primi niciun sprijin financiar
         din partea Regatului Unit pentru a compensa consecințele financiare ale reformei fiscale.
      
      102. Având în vedere cele de mai sus, propunem ca al șaselea motiv să fie considerat nefondat în ansamblul său.
      
      I –    Cu privire la al șaptelea și la al nouălea motiv ale Regatului Spaniei, întemeiate pe pretinsa existență a unei a patra condiții
            în cadrul jurisprudenței Azore
      1.      Argumentație
      103. Prin intermediul celui de al șaptelea motiv, Regatul Spaniei susține că Tribunalul a interpretat în mod greșit Hotărârea Azore,
         întrucât nu ar fi aplicat a patra condiție, a cărei existență este susținută de Regatul Spaniei. Astfel, potrivit Regatului
         Spaniei, autonomia ar trebui să fie încadrată de anumite cerințe minime pentru a se evita, la nivel regional, existența unor
         regimuri fiscale profund divergente care să pună în pericol piața comună.
      
      104. Prin intermediul celui de al nouălea motiv, Regatul Spaniei susține o lipsă de motivare a hotărârii atacate în măsura în care
         Tribunalul a respins existența unei a patra condiții, limitându‑se să precizeze, la punctul 88 din hotărârea atacată, că aceasta
         nu este susținută în niciun fel de Hotărârea Azore.
      
      2.      Apreciere
      105. Prin intermediul celui de al șaptelea motiv, Regatul Spaniei încearcă să demonstreze o eroare de drept pe care Tribunalul
         ar fi săvârșit‑o la punctul 88 din hotărârea atacată. În această privință, Regatul Spaniei înțelege să întemeieze pe punctul
         47 din Hotărârea Azore o a patra condiție, care se adaugă la cele trei condiții stabilite de Curte în hotărârea menționată.
         
      
      106. În Hotărârea UGT‑Rioja, Curtea a respins existența unei a patra condiții, în acel caz prealabilă punerii în aplicare a celor
         trei criterii stabilite în Hotărârea Azore(50). Curtea a statuat că „singurele condiții care trebuie îndeplinite pentru ca teritoriul care intră în competența unei entități
         infrastatale să constituie cadrul relevant pentru a aprecia dacă o decizie adoptată de această entitate are un caracter selectiv
         sunt condițiile autonomiei instituționale, ale autonomiei procedurale, precum și ale autonomiei economice și financiare, astfel
         cum sunt precizate la punctul 67 din Hotărârea Portugalia/Comisia”.
      
      107. Din acest fapt trebuie să se concluzioneze că a patra condiție pe care Regatul Spaniei consideră că o poate desprinde din
         Hotărârea Azore nu a fost niciodată stabilită de Curte. În consecință, propunem respingerea celui de al șaptelea motiv ca
         nefondat. 
      
      108. Având în vedere acest răspuns, nu este necesar să se examineze al nouălea motiv.
      
      J –    Cu privire la al doilea și la al treilea motiv de recurs ale Regatului Spaniei
      109. În măsura în care aceste două motive au un caracter similar, propunem ca ele să fie examinate împreună.
      
      1.      Argumentare
      110. Prin intermediul celui de al doilea motiv, Regatul Spaniei susține că, întrucât consideră că nu poate fi efectuată nicio comparație
         între regimul fiscal aplicabil întreprinderilor stabilite în Gibraltar și cel aplicabil întreprinderilor stabilite în Regatul
         Unit, Tribunalul ar goli de substanță articolul 87 alineatul (1) CE. Interpretarea acestei dispoziții ar trebui să țină seama
         de faptul că Gibraltarul este considerat un „paradis fiscal” de către Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică
         (OCDE) și un „centru financiar extrateritorial” de către Fondul Monetar Internațional (FMI).
      
      111. Prin intermediul celui de al treilea motiv, Regatul Spaniei susține că Tribunalul ar fi trebuit să interpreteze articolul
         87 CE în lumina Orientării Băncii Centrale Europene din 16 iulie 2004. Din acest document, care constituie o normă obligatorie
         în dreptul Uniunii, ar rezulta că Gibraltarul se încadrează în noțiunea „centru financiar extrateritorial”. În replica sa,
         Regatul Spaniei susține în special că Marea Britanie face parte din Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC) și că articolul
         5 din statutul acestuia ar constitui temeiul juridic al Orientării BCE menționate anterior.
      
      2.      Apreciere
      112. Prin intermediul acestor două motive, Regatul Spaniei critică în esență Tribunalul pentru că nu a ținut seama, în cadrul aprecierii
         sale cu privire la reforma fiscală din Gibraltar în lumina articolului 87 alineatul (1) CE, de aspectele referitoare la calificarea
         Gibraltarului de către organizațiile și instituțiile financiare internaționale. 
      
      113. Prin urmare, aceste motive pot fi interpretate ca fiind întemeiate pe o pretinsă lipsă de motivare a hotărârii atacate, ceea
         ce reprezintă o problemă de drept care poate fi invocată, ca atare, în cadrul unui recurs(51).
      
      114. Cu toate acestea, fără a fi necesar să se examineze al doilea și al treilea motiv sub aspectul unei nemotivări, trebuie să
         se constate că aceste motive sunt inoperante, din moment ce, chiar dacă ar fi fondate, nu ar permite obținerea anulării hotărârii
         atacate.
      
      115. Astfel, în cadrul recursului, sarcina Curții se limitează la a examina dacă Tribunalul a săvârșit o eroare de drept cu ocazia
         exercitării controlului său jurisdicțional. Prin urmare, singura problemă este aceea de a verifica dacă Tribunalul a putut
         statua în mod valabil că proiectul reformei fiscale din Gibraltar respecta normele aplicabile în domeniul ajutoarelor de stat
         și, în consecință, dacă acesta a putut anula în mod valabil decizia în litigiu. Or, studiile internaționale în domeniul combaterii
         fiscalității prejudiciabile nu pot invalida concluzia la care a ajuns Tribunalul.
      
      116. În consecință, al doilea și al treilea motiv trebuie să fie respinse ca inoperante.
      
      V –    Fiscalitatea directă și ajutoarele de stat(52)
      
      A –    Considerații introductive privind structura recursului Comisiei
      117. În susținerea recursului formulat, Comisia invocă un motiv unic, întemeiat pe încălcarea articolului 87 alineatul (1) CE de
         către Tribunal. Deși Comisia a împărțit motivul invocat în șase aspecte, în opinia noastră, aceasta contestă în esență trei
         elemente din raționamentul Tribunalului.
      
      118. Primul element, care face obiectul primului aspect, se referă la evaluarea de către Tribunal a relației dintre normele comunitare
         referitoare la ajutoarele de stat și competențele statelor membre în domeniul fiscalității directe. Al doilea element, care
         este abordat la al doilea‑al cincilea aspect, privește în esență aprecierea pretins eronată a criteriului selectivității.
         În sfârșit, al șaselea aspect al motivului unic invocat de Comisie abordează un al treilea element, în strânsă legătură cu
         al doilea, respectiv o pretinsă lipsă de motivare în ceea ce privește examinarea celor trei indicii de selectivitate identificate
         în decizia în litigiu. 
      
      119. În consecință, propunem analizarea recursului din perspectiva acestor trei susțineri principale ale Comisiei. 
      
      120. Subliniem încă de la început că, prin recursul formulat, Comisia solicită Curții să abandoneze un sistem stabilit până în
         prezent, referitor la aplicarea articolului 87 alineatul (1) CE la măsuri de sprijin indirect care pot constitui ajutoare
         de stat în sensul dispoziției menționate, cum ar fi scutirile, scutirile fiscale sau alte forme de sprijin indirect.
      
      121. Evaluarea unor astfel de măsuri implică o comparație între, pe de o parte, situația întreprinderilor implicate în cazul aplicării
         măsurilor menționate și, pe de altă parte, un criteriu de referință, cu alte cuvinte un standard obiectiv, cum ar fi regimul
         fiscal de drept comun sau testarea comportamentului unui investitor privat. Astfel, evaluarea unor măsuri de sprijin fiscal
         se întemeiază pe o comparație între, pe de o parte, situația de fapt a beneficiarilor mecanismelor adoptate de statele membre
         în exercitarea competențelor fiscale proprii și, pe de altă parte, regimul fiscal prevăzut de dreptul aplicabil pe același
         teritoriu de referință.
      
      B –    Cu privire la noțiunea de concurență fiscală prejudiciabilă 
      122. Globalizarea activității economice, a schimburilor comerciale și a investițiilor, precum și creșterea numărului întreprinderilor
         care își desfășoară activitatea în afara frontierelor naționale sunt fenomene care reprezintă provocări serioase pentru fiscalitate
         și pentru sistemele fiscale. Astfel, multe entități susceptibile de a fi impozitate traversează astăzi frontierele pentru
         a se stabili în statele care oferă cele mai bune condiții globale. Printre acestea, impozitarea are un rol foarte important,
         deși este dificil, în practică, să se determine cu precizie impactul real al acesteia(53).
      
      123. Un mare număr de teritorii suverane din punct de vedere fiscal și de state utilizează stimulente fiscale și nefiscale pentru
         a atrage activități financiare și alte prestări de servicii. Aceste teritorii oferă în general investitorului străin un mediu
         în care impozitarea zero sau minimă este însoțită frecvent de o reducere a constrângerilor de reglementare sau administrative(54). Aceste „jurisdicții” sunt în general calificate drept paradisuri fiscale și constituie unul dintre aspectele esențiale ale
         noțiunii de fiscalitate prejudiciabilă(55).
      
      124. Potrivit unei definiții doctrinare, „concurența fiscală” se manifestă printr‑o scădere globală a nivelului presiunii fiscale,
         pentru a îmbunătăți situația macroeconomică a țării prin consolidarea competitivității industriei naționale și/sau prin atragerea
         investițiilor străine(56). Această noțiune are un rol important, atât la nivelul relațiilor economice internaționale, cât și în cadrul pieței comune
         a Uniunii. 
      
      125. În ceea ce o privește, Comisia recunoaște că un anumit grad de concurență fiscală în cadrul Uniunii este fără îndoială inevitabil
         și poate contribui la reducerea presiunii fiscale(57). În ceea ce privește fiscalitatea directă, aceasta subliniază că, dacă respectă normele comunitare, statele membre pot alege
         în mod liber sistemele fiscale pe care le consideră cele mai adecvate și care corespund cel mai bine preferințelor acestora(58). 
      
      126. Prin urmare, Uniunea adoptă măsuri care urmăresc să limiteze concurența fiscală, întrucât aceasta poate să denatureze concurența
         economică și industrială. Obiectivul nu este de a elimina orice concurență fiscală, ci de a o limita(59). 
      
      127. În ceea ce privește în special fiscalitatea directă, după mai multe încercări de a armoniza impozitarea întreprinderilor(60) care au eșuat din cauza îngrijorării statelor membre că vor pierde o parte din veniturile lor fiscale, Comisia a decis să
         adopte o nouă abordare, propunând ceea ce s‑a convenit să se numească un „pachet fiscal”(61), care cuprinde un ansamblu de măsuri menite să combată concurența fiscală prejudiciabilă în cadrul Uniunii. 
      
      128. Printre aceste măsuri se număra codul de conduită privind impozitarea întreprinderilor, care avea ca obiectiv îmbunătățirea
         transparenței în domeniul fiscalității prin instituirea unui sistem de informare reciprocă între statele membre(62). 
      
      129. În cadrul dezbaterii privind politica fiscală prejudiciabilă, doctrina a criticat lipsa de claritate în ceea ce privește identificarea
         condițiilor echitabile sau a situației comparabile („level playing field”) în domeniul fiscalității internaționale(63). Cu toate acestea, este recunoscut faptul că nu este vorba despre aplicarea unei cote egale și a unei baze de impozitare
         egale în toate țările, din moment ce în special statele mici se confruntă cu dificultăți proprii legate de dimensiunea jurisdicțiilor
         fiscale(64). 
      
      130. În ceea ce privește combaterea fiscalității prejudiciabile, având în vedere elementele de mai sus, poate părea că Comisia
         a recurs la singurul instrument care îi rămânea la dispoziție, respectiv articolul 87 alineatul (1) CE(65). Prin urmare, problema care se pune este dacă această dispoziție constituie un instrument adecvat scopului în cauză și, în
         caz afirmativ, care ar trebui să fie limitele utilizării sale în ceea ce privește distribuirea competențelor în domeniul fiscalității
         directe. 
      
      131. După cum reiese din preambulul acestuia, codul este un angajament politic care nu afectează drepturile și obligațiile statelor
         membre, nici competențele statelor membre și, respectiv, ale Comunității, astfel cum decurg acestea din tratat. Practicile
         prejudiciabile care intră sub incidența codului se referă la măsurile care au sau care pot avea un impact semnificativ asupra
         localizării activităților economice în cadrul Comunității. Sunt de asemenea considerate prejudiciabile și, prin urmare, reglementate
         de cod măsurile fiscale prin care se stabilește un nivel de impozitare efectivă net inferior, inclusiv o impozitare zero,
         în raport cu nivelurile care se aplică în mod normal în statul membru în cauză. 
      
      132. Prin urmare, codul se referă la concurența pe care statele membre și‑ar face‑o reciproc pentru a atrage investițiile sau capitaluri
         străine prin mijloace fiscale. Intenția codului este, prin urmare, aceea de a combate măsurile statelor care sunt destinate
         să favorizeze întreprinderi sau capitaluri străine, iar nu să protejeze întreprinderile sau capitalurile naționale. Aceasta
         înseamnă că scopul codului este acela de a fi aplicat discriminării pozitive, adică acelei discriminări care îi defavorizează
         pe rezidenții statelor membre(66). 
      
      133. În schimb, schema ajutoarelor de stat urmărește să protejeze concurența dintre întreprinderi împotriva denaturărilor concurenței
         sau a schimburilor comerciale intracomunitare generate de statele membre prin adoptarea unor măsuri care favorizează anumite
         întreprinderi sau anumite produse în detrimentul celorlalte. Pe de altă parte, aceasta are drept scop protejarea pieței interne
         împotriva segmentării prin intermediul ajutoarelor de stat, garantând în același timp faptul că nu există discriminări nejustificate
         împotriva străinilor sau a nerezidenților sau forme de protecționism în favoarea unor întreprinderi sau a unor capitaluri
         naționale(67). 
      
      134. Din acest fapt rezultă că concurența instituțională sau fiscală prejudiciabilă dintre statele membre nu intră, în mod evident,
         sub incidența mecanismului de control al ajutoarelor de stat instituit prin tratat(68), deși există cazuri care pot constitui atât măsuri de concurență fiscală prejudiciabilă, cât și ajutoare de stat incompatibile
         cu piața comună. Cu toate acestea, obiectivul legitim de a combate concurența fiscală prejudiciabilă nu poate justifica o
         denaturare a cadrului juridic al Uniunii, stabilit în domeniul dreptului concurenței aplicabil ajutoarelor de stat, sau chiar
         adoptarea unor soluții ad‑hoc în contradicție cu principiul statului de drept consacrat la articolul 2 TUE. 
      
      135. Recursul Comisiei trebuie examinat având în vedere aceste elemente prealabile. 
      
      VI – Cu privire la competențele statelor membre în domeniul fiscalității directe și la raportul acestora cu reglementarea ajutoarelor
            de stat(69)
      
      A –    Argumentație în cadrul primului aspect al motivului unic invocat de Comisie
      136. Prin intermediul primului aspect al motivului unic invocat, Comisia susține că Tribunalul ar fi săvârșit o eroare în evaluarea
         legăturii dintre articolul 87 alineatul (1) CE și competența statelor membre în materie fiscală. În această privință, Comisia
         apreciază că competențele statelor membre în materie fiscală se încadrează în limitele impuse de dreptul Uniunii, în special
         de articolul 87 alineatul (1) CE, și că simpla împrejurare că o normă națională aparține dreptului fiscal nu poate exclude
         această normă de la respectarea articolului menționat, întrucât articolul respectiv definește măsurile de stat nu numai în
         funcție de cauza sau de obiectivele acestora, dar și în funcție de efectele lor. Regatul Spaniei susține analiza Comisiei,
         dar numai în măsura în care aceasta se referă la competențele Regatului Unit în domeniul fiscalității directe în calitate
         de stat membru. 
      
      B –    Observații generale
      137. Chiar dacă, potrivit repartizării competențelor, stabilită în tratat, fiscalitatea directă este de competența exclusivă a
         statelor membre, este cert faptul că, în exercitarea competențelor lor, statele membre trebuie să respecte tratatul. Astfel,
         potrivit unei jurisprudențe constante, deși fiscalitatea directă este de competența statelor membre, acestea trebuie totuși
         să o exercite cu respectarea dreptului Uniunii(70). 
      
      138. În plus, faptul că o măsură care poate constitui un ajutor de stat în sensul articolului 87 alineatul (1) CE a fost adoptată
         în temeiul exercitării unei competențe exclusive a statelor membre, fapt care considerăm că se întâmplă frecvent, nu poate
         avea, în sine, un efect asupra aplicării normelor referitoare la ajutoarele de stat.
      
      139. Cu toate acestea, în domeniul fiscalității directe, statele membre beneficiază un grad ridicat de suveranitate legislativă,
         de reglementare și administrativă. Autoritatea de impunere fiscală rămâne o prerogativă internă a guvernelor care își pot
         alege sistemele fiscale cele mai adecvate în funcție de preferințele lor, sub rezerva respectării dreptului Uniunii.
      
      140. Este cert faptul că dispozițiile de drept al Uniunii referitoare la ajutoarele de stat urmăresc doar să remedieze denaturările
         concurenței care rezultă din voința unui stat membru de a acorda, prin derogare de la orientările sale politice generale,
         un avantaj special anumitor întreprinderi sau produse. În consecință, din moment ce sistemul fiscal are un caracter general,
         aceasta nu intră în domeniul de aplicare al articolului 87 alineatul (1) CE(71). Astfel, întrucât măsurile adoptate de statul membru vizează întregul sistem fiscal, acestea constituie dezvoltări ale politicii
         fiscale generale, iar nu ajutoare de stat(72).
      
      141. Același principiu se aplică măsurilor fiscale prejudiciabile, din moment ce acestea nu îndeplinesc criteriul avantajului selectiv:
         singurul instrument aplicabil împotriva acestora este codul de conduită citat anterior(73). Astfel, o mare parte dintre măsurile fiscale prejudiciabile o constituie măsurile fiscale generale cărora, potrivit doctrinei
         majoritare, articolul 87 alineatul (1) CE nu li se aplică(74).
      
      142. În schimb, scutirile fiscale sau alte forme de sprijin indirect acordate pe o bază sectorială sau regională constituie ajutoare
         de stat(75). Astfel, o măsură care nu se aplică tuturor operatorilor nu poate fi considerată, în principiu, o măsură generală de politică
         economică(76). 
      
      143. În această privință, observăm că în doctrină s‑a arătat că, prin intermediul noțiunii de selectivitate, articolul 87 CE a
         deschis calea unei armonizări veritabile a normelor fiscale, chiar dacă scopul său nu era acesta(77). Astfel, se consideră că aplicarea principiilor care reglementează ajutoarele de stat la politica fiscală națională conduce
         la o regularizare a concurenței sistemelor fiscale, întrucât statele sunt supuse unei obligații indirecte de neutralitate
         fiscală(78).
      
      144. Cu toate acestea, considerăm că este imposibil să se ajungă la o neutralitate fiscală în sens economic strict în domeniul
         fiscalității directe(79). Considerăm mai curând că fiecare sistem fiscal este întemeiat pe o anumită selectivitate, în funcție de obiectivele urmărite
         de legiuitorul național. Astfel, problema fundamentală este aceea a existenței unui avantaj în sensul dreptului Uniunii, care
         ar putea decurge dintr‑o configurație stabilită în sistemul fiscal național(80). 
      
      145. În consecință, este esențial să se mențină distincția dintre măsurile fiscale care constituie un ajutor de stat și cele care
         corespund configurației normale pe care legiuitorul național a dorit să o dea sistemului său fiscal, aceasta din urmă putând
         genera unele diferențieri necesare pentru urmărirea unor obiective generale de interes public, stabilite de stat în exercitarea
         drepturilor sale suverane(81).
      
      C –    Cu privire la raționamentul Tribunalului referitor la competențele statelor membre în domeniul fiscalității directe
      146. La punctul 146 din hotărârea atacată, Tribunalul a citat în mod corect jurisprudența potrivit căreia fiscalitatea directă
         este de competența statelor membre, arătând în același timp că aplicarea normelor referitoare la ajutoarele de stat nu trebuie
         să aducă atingere competenței statelor de a‑și alege politica economică și, în consecință, sistemul fiscal și regimul comun
         sau „normal”. În continuare, Tribunalul a examinat în ce măsură Comisia s‑a conformat acestor principii atunci când a apreciat
         caracterul selectiv al măsurii. 
      
      147. Citatul menționat la punctul 146 din hotărârea atacată susține raționamentul Tribunalului potrivit căruia Comisia ar fi trebuit
         să efectueze o analiză în trei etape pentru a putea califica o măsură fiscală drept selectivă. În special, după cum rezultă
         de la punctul 145 din hotărârea atacată, Tribunalul a dorit să sublinieze faptul că omiterea primelor două etape ar conduce
         la depășirea competențelor Comisiei, din moment ce aceasta s‑ar substitui statului membru în ceea ce privește stabilirea sistemului
         său fiscal. În plus, potrivit Tribunalului, o astfel de abordare ar avea ca efect punerea statului membru în imposibilitatea
         de a justifica diferențierile în cauză prin natura și prin economia sistemului fiscal notificat.
      
      148. Privită din această perspectivă și independent de aspectul dacă metodologia adoptată de Tribunal constituie un cadru de referință
         corect din punct de vedere juridic pe care acesta l‑ar fi putut impune Comisiei, constatarea privind existența competenței
         fiscale a statelor membre este cu siguranță incompletă, dar nu constituie o eroare de drept în ceea ce privește jurisprudența
         amintită anterior, la punctele 137-145 din prezentele concluzii. 
      
      149. În consecință, propunem ca primul aspect al motivului unic invocat de Comisie să fie respins ca nefondat. 
      
      VII – Discuție privind metoda care permite identificarea selectivității unui sprijin fiscal care ar putea constitui un ajutor de
            stat 
      A –    Elemente din decizia în litigiu a Comisiei
      150. Potrivit declarațiilor făcute de Comisie în cadrul ședinței, noul sistem de impozitare din Gibraltar se compune dintr‑o combinație
         de impozite pe numărul de salariați și o taxă de ocupare a localurilor profesionale, plafonată la 15 % din profit, precum
         și din două tipuri de impozite suplimentare pentru anumite tipuri de societăți. Comisia susține că sistemul prezentat ca fiind
         un sistem unic este în realitate o combinație de regimuri fiscale diferite și incompatibile reciproc, astfel încât este imposibil
         să se stabilească un regim de referință și să se identifice un regim special. Dimpotrivă, regimul, care este prezentat ca
         fiind un sistem fiscal, ar opera el însuși o diferențiere între categorii de societăți, astfel încât ar prezenta avantaje
         pentru anumite societăți, în special pentru cele din economia offshore.
      
      151. Comisia critică hotărârea atacată pentru că a urmat o abordare formală, inspirată din Comunicarea din 1998, abordare care
         nu ar avea legătură cu realitatea economică, deși, potrivit jurisprudenței Curții, măsurile de stat ar trebui să fie evaluate
         pe baza efectelor lor. 
      
      152. Având în vedere decizia în litigiu, dorim să atragem atenția Curții asupra unui aspect pe care îl considerăm esențial pentru
         soluționarea prezentei cauze și care este strâns legat de respingerea de către Comisie a metodei derogatorii prezentate în
         Comunicarea din 1998. 
      
      153. Astfel, aprecierea Comisiei privind reforma sistemului fiscal din Gibraltar se întemeiază în primul rând pe analiza selectivității
         regionale și materiale a regimului. În schimb, existența avantajului este dedusă, la punctul 153 din decizie, din demonstrația
         cu privire la caracterul selectiv al reformei. Comisia examinează sistemul fiscal din Gibraltar în ansamblul său considerând
         că are un caracter intrinsec discriminatoriu, ceea ce ar echivala, potrivit acesteia, cu existența unui avantaj selectiv și,
         prin urmare, cu existența unui ajutor de stat. 
      
      154. Or, independent de problema de a ști care ar trebui să fie cadrul de referință în speță, considerăm că o astfel de alegere
         metodologică este eronată pentru motive care țin de structura aprecierii unei măsuri indirecte care poate constitui un ajutor
         de stat în sensul articolului 87 alineatul (1) CE. Motivația pentru această abordare se întemeiază pe elementele prezentate
         anterior.
      
      B –    Cu privire la rolul fundamental al identificării avantajului în examinarea noțiunii de selectivitate în cazul măsurilor indirecte
            
      155. Potrivit jurisprudenței Curții, calificarea unei măsuri ca ajutor în sensul tratatului presupune ca fiecare dintre cele patru
         criterii cumulative prevăzute la articolul 87 alineatul (1) CE să fie îndeplinit(82). Prin urmare, sunt vizate ajutoarele acordate de state sau prin intermediul resurselor de stat, sub orice formă, care denaturează
         sau amenință să denatureze concurența prin favorizarea anumitor întreprinderi sau a producerii anumitor bunuri, în măsura
         în care acestea afectează schimburile comerciale dintre statele membre. În sensul acestei dispoziții, noțiunea de ajutor este
         mai generală decât noțiunea de subvenție, întrucât aceasta include nu numai prestații pozitive, cum sunt subvențiile propriu‑zise,
         ci și intervenții care, sub diverse forme, reduc sarcinile care grevează în mod normal bugetul unei întreprinderi prin comparație
         cu o întreprindere aflată într‑o situație comparabilă(83).
      
      156. Pentru a aprecia dacă un astfel de avantaj constituie un ajutor în sensul articolului 87 CE, trebuie să se determine dacă
         întreprinderea beneficiară primește un avantaj economic pe care nu l‑ar fi obținut în condiții normale de piață(84). Având în vedere specificitatea măsurilor fiscale, în doctrină s‑a sugerat să se rețină existența unui ajutor de stat în
         prezența unei pierderi sau a unei renunțări la venituri fiscale de către autoritățile fiscale sau de către guvern(85). 
      
      157. În această privință, avem convingerea că noțiunea‑cheie în contextul prezentului recurs formulat de Comisie este noțiunea
         de avantaj. 
      
      158. Astfel, considerăm că o măsură care poate constitui un ajutor de stat acordat în mod indirect, cum ar fi o măsură fiscală,
         nu poate fi definită fără un cadru de referință(86). O abordare opusă ar conduce la o confuzie între noțiunea de selectivitate și noțiunea de avantaj, întrucât selectivitatea
         unei măsuri înseamnă, în opinia noastră, o distribuție inegală a avantajelor între întreprinderile care se află într‑o situație
         comparabilă. Or, examinarea criteriului selectivității este distinctă de examinarea criteriului avantajului(87). 
      
      159. În speță, dacă structura sistemului fiscal care conduce, în cele din urmă, la neimpozitarea societăților offshore din Gibraltar
         ar trebui să fie considerată o măsură care constituie un ajutor de stat, ar rămâne să se stabilească modul de cuantificare
         a valorii ajutorului prezumat fără a se fi identificat în prealabil regimul de drept comun, respectiv cadrul de referință
         general. Astfel, în special, plafoanele de 15 % și de 35 % nu indică valoarea ajutorului, din moment ce din sistemul fiscal
         din Gibraltar lipsesc dispozițiile de referință care permit să se înțeleagă modul în care ar fi trebuit să fie impozitate
         societățile offshore. 
      
      160. Astfel, trebuie arătat că o măsură care poate fi considerată un ajutor fiscal trebuie să corespundă unui cost fiscal(88). Comisia trebuie să poată identifica valoarea taxei efectiv sau potențial „pierdute”, care reprezintă valoarea ajutorului
         prezumat. Singurul mijloc de care dispune Comisia pentru a estima valoarea „pierdută” este să se raporteze la un regim general
         aplicabil în cadrul de referință care face obiectul examinării. 
      
      161. În această privință, amintim jurisprudența potrivit căreia chiar un avantaj acordat prin intermediul unei sarcini suplimentare
         potențiale pentru stat poate constitui un ajutor de stat(89). Acesta este cel mai adesea cazul garanțiilor care sunt asociate, în general, unui împrumut sau altei obligații financiare
         contractate de un împrumutat de la un împrumutător(90). Având avantajul unei garanții de stat, împrumutatul poate obține rate mai mici sau poate oferi un nivel mai redus de securitate.
         Pentru a stabili existența unui ajutor, trebuie evaluate posibilitățile unei întreprinderi beneficiare de a obține împrumutul
         pe piața de capital în absența acestei garanții(91). Cu toate acestea, o simplă declarație a unui reprezentant al autorităților publice poate avea un impact considerabil în
         sensul în care întreprinderea recapătă încrederea piețelor financiare pentru a putea avea acces la noi credite(92). 
      
      162. Or, întrucât este vorba despre măsuri cu caracter fiscal, ar fi greșit să se considere că o soluție fiscală va conduce în
         mod automat la acordarea unui avantaj întreprinderii în cauză. De aceea este necesar să existe o viziune de ansamblu a Comisiei
         asupra sistemului aplicabil „în mod normal”. 
      
      163. Prin urmare, punctul de plecare al analizei măsurilor fiscale trebuie să fie o comparație factuală, respectiv care ar fi situația
         fără adoptarea măsurii care poate constitui un ajutor de stat. 
      
      164. În Hotărârea Belgia și Forum 187(93), Curtea a statuat că, pentru a examina dacă determinarea veniturilor impozabile, astfel cum este prevăzută în regimul centrelor
         de coordonare, oferea un avantaj acestora din urmă, era necesar să se compare regimul menționat cu regimul de drept comun
         întemeiat pe diferența dintre venituri și cheltuieli pentru o întreprindere care își desfășoară activitățile în condiții de
         concurență liberă. 
      
      165. Prin urmare, este necesar să se verifice, într‑o primă etapă, dacă un subiect ar fi trebuit să fie impozitat și, în caz afirmativ,
         dacă lipsa impozitării constituie un avantaj. În continuare, trebuie să se verifice dacă celelalte întreprinderi care se află
         într‑o situație comparabilă beneficiază de același avantaj. În caz contrar, probabil este vorba despre un avantaj selectiv.
         Prin urmare, avantajul nu poate fi identificat decât prin intermediul comparației factuale menționate. 
      
      166. Cu titlu de exemplu, dacă într‑o anumită jurisdicție fiscală stabilirea unui prag fiscal conduce la neimpozitarea a jumătate
         dintre întreprinderi, în timp ce cealaltă jumătate plătește un impozit de 10 % din profit, nu se poate considera în niciun
         caz că prima categorie de întreprinderi beneficiază de un avantaj. Astfel, dacă un stat membru alege să nu impoziteze un anumit
         bun, factor sau activitate, acest lucru nu implică existența unui avantaj, întrucât avantajul ar reprezenta scutirea de impozitarea
         inexistentă sau inaplicabilă(94). 
      
      167. Un alt exemplu ar putea fi întemeiat pe o măsură de politică economică, aplicabilă tuturor întreprinderilor, prin care se
         permite o amortizare accelerată a investițiilor efectuate în cursul anilor calendaristici A și B. O astfel de măsură implică
         un avantaj, în timp ce selectivitatea acesteia este nesigură la prima vedere. Astfel, întreprinderile care nu au ales să investească
         în cursul perioadei de referință nu beneficiază de măsura în cauză. Prin urmare, considerăm că măsura este selectivă din punct
         de vedere economic, dar această selectivitate este justificată prin logica inerentă sistemului fiscal, astfel încât existența
         unui ajutor poate fi exclusă. În schimb, dacă măsura continuă să se aplice în cursul anului C într‑un anumit sector, în acest
         caz este vorba despre un ajutor de stat. 
      
      168. În plus, este cert că anumite sectoare sau anumite tipuri de întreprinderi pot solicita un tratament fiscal diferit ca urmare
         a naturii sau a scopului lor. Considerăm că un exemplu bun este o organizație fără scop lucrativ sau o societate cooperativă(95). 
      
      169. După cum am precizat anterior, considerăm că abordarea adoptată de Comisie în decizia în litigiu nu este întemeiată. Irlanda
         a subliniat în mod corect în cadrul ședinței că pare să fie vorba despre o abordare ad‑hoc pe care Comisia o justifică prin
         dimensiunea redusă a Gibraltarului. Or, considerăm că un astfel de criteriu nu poate constitui temeiul analizei pe care trebuie
         să o efectueze Comisia atunci când examinează măsuri fiscale care pot intra în domeniul de aplicare al articolului 87 alineatul
         (1) CE. În cazul în care Curtea s‑ar pronunța în favoarea abordării propuse de Comisie, aceasta ar echivala cu introducerea
         în domeniul de aplicare al articolului 87 alineatul (1) CE a unui criteriu suplimentar, legat de dimensiunea jurisdicției
         fiscale aflate la originea măsurii în litigiu.
      
      170. Aderarea la teza Comisiei întemeiată pe o concepție a unui sistem în mod inerent discriminatoriu ar conduce de asemenea la
         abandonarea metodologiei de examinare a măsurilor acordate în mod indirect într‑un caz izolat, care, în opinia noastră, nu
         se încadrează în regimul ajutoarelor de stat, ci în domeniul concurenței fiscale prejudiciabile. Astfel, nu ignorăm faptul
         că Gibraltarul a fost identificat de către OCDE ca fiind un paradis fiscal. Prin urmare, Curtea este chemată să hotărască
         dacă este dispusă să renunțe la analiza clasică a noțiunii de ajutor de stat acordat în mod indirect pentru a sancționa regimul
         fiscal din Gibraltar(96).
      
      171. Deși susținem pe deplin dorința Comisiei de a consolida combaterea fiscalității prejudiciabile în cadrul Uniunii, considerăm
         că o interpretare inovatoare a articolului 87 alineatul (1) CE nu poate fi utilizată în acest scop. Crearea unei metode ad‑hoc
         este menită să permită Comisiei să combată practicile fiscale și economice necorespunzătoare, fără ca aceasta să vizeze regimul
         ajutoarelor de stat în sens strict(97).
      
      172. În sfârșit, considerăm că este de asemenea esențial să se sublinieze că, chiar dacă sistemul fiscal în cauză conduce la neimpozitarea
         întreprinderilor offshore, societățile a căror activitate în Gibraltar nu necesită nici angajarea unor salariați, nici ocuparea
         unor localuri în Gibraltar se află exact în aceeași situație. De exemplu, societățile de tip holding, care par să constituie,
         din punct de vedere cantitativ, categoria cea mai importantă a întreprinderilor din Gibraltar(98), se află în aceeași situație fiscală, întrucât aceasta nu depinde de faptul că valorile mobiliare sau bunurile mobile sau
         imobile care aparțin acestor societăți sunt situate în Gibraltar sau în afara teritoriului acestuia. Prin urmare, sistemul
         nu este selectiv în sensul că efectele sale ar fi diferite în funcție de locul desfășurării activităților. În plus, o excludere
         similară a activităților offshore s‑ar putea realiza prin intermediul unui sistem de impozitare a întreprinderilor care să
         includă în baza de impozitare numai criterii referitoare la consumul de energie sau la producerea de deșeuri.
      
      173. În cazul Gibraltarului, sistemul fiscal a reținut ca abordare generală o impozitare aproape de zero, admițând în același timp
         că entitățile care utilizează factori locali de producție, cum ar fi forța de muncă și localurile, sunt impozitate în plus.
         În mod paradoxal, un astfel de sistem prezintă, în opinia noastră, în principal dezavantaje, astfel încât ar putea fi caracterizat
         drept un sistem „anti‑ajutor de stat”.
      
      174. În schimb, după cum am arătat anterior, nu există nicio îndoială, în opinia noastră, că legiuitorul din Gibraltar a intenționat
         să adopte un sistem de concurență fiscală neloială în raport cu statele membre(99).
      
      175. În măsura în care dreptul Uniunii nu include niciun sistem fiscal implicit, cadrul de referință trebuie să rămână cel național
         sau cel identificat potrivit jurisprudenței Azore. Prin urmare, în cazul în care Curtea consideră că Gibraltarul poate constitui,
         singur, un cadru de referință adecvat, trebuie să se limiteze la analiza clasică a avantajului și a selectivității.
      
      C –    Selectivitatea materială în domeniul fiscalității directe 
      176. Articolul 87 alineatul (1) CE interzice ajutoarele de stat care „favoriz[ează] anumit[e] întreprinderi sau […] producer[ea]
         anumitor bunuri”, cu alte cuvinte ajutoarele selective. Condiția de selectivitate este un element constitutiv al noțiunii
         de ajutor de stat(100). În pofida abundenței jurisprudenței pe această temă, noțiunea de selectivitate este greu de definit, în special în ceea
         ce privește măsurile fiscale.
      
      177. Noțiunea de selectivitate este examinată sub aspect material, în cazul unor măsuri aplicabile anumitor sectoare ale economiei
         sau anumitor forme de întreprinderi(101) sau sub aspect regional (geografic)(102). De asemenea, selectivitatea materială poate acoperi atât măsuri fiscale limitate la întreprinderile caracterizate prin anumite
         tipuri de activitate (selectivitate sectorială), cât și măsuri aplicabile în funcție de situații prestabilite în care se pot
         afla întreprinderile (selectivitate orizontală), de exemplu în cazul unor stimulente fiscale sau în cazul unor măsuri destinate
         să favorizeze un anumit tip de forță de muncă(103).
      
      178. Având în vedere diversitatea măsurilor fiscale, trasarea unei linii de demarcație între măsurile generale și măsurile selective
         se dovedește a fi din ce în ce mai complexă(104). În consecință, stabilirea cadrului de referință, oricât ar fi de dificilă, este esențială pentru stabili dacă regimul în
         cauză este „anormal” și, prin urmare, „selectiv”.
      
      179. Din jurisprudență rezultă că respectarea cerinței selectivității trebuie să facă obiectul unei aprecieri de la caz la caz,
         în scopul verificării dacă, prin natura sa, prin domeniul de aplicare, prin modalitățile de punere în aplicare și prin efectele
         sale, măsura în cauză presupune sau nu presupune avantaje exclusiv în favoarea anumitor întreprinderi sau anumitor sectoare
         de activitate(105).
      
      180. Selectivitatea avantajului conferit prin măsura în cauză poate fi justificată, într‑o etapă ulterioară, prin natura sistemului,
         cu condiția ca măsura să fie, pe de o parte, acordată pe baza unor criterii obiective (conformitatea internă a măsurii cu
         economia sistemului) și, pe de altă parte, compatibilă cu natura regimului (conformitatea externă a măsurii)(106). Astfel, dintr‑o jurisprudență constantă reiese că noțiunea de ajutor de stat nu are în vedere măsurile de stat care introduc
         o diferențiere între întreprinderi dacă această diferențiere rezultă din natura și din economia sistemului fiscal din care
         fac parte. În această ipoteză, măsura în cauză nu poate fi considerată, în principiu, ca fiind selectivă, chiar dacă oferă
         un avantaj întreprinderilor care se pot prevala de ea(107). 
      
      181. Prin urmare, este necesar să se evalueze în două etape succesive caracterul selectiv al avantajului conferit prin măsura în
         cauză.
      
      182. În cadrul aprecierii condiției de selectivitate în materie fiscală, de la prezentarea Concluziilor avocatului general Darmon
         în cauza Sloman Neptun, criteriul reținut este acela al „derogării” de la sistemul general de impozitare(108). Potrivit avocatului general Darmon, „singurul element fundamental necesar pentru aplicarea articolului 92 alineatul (1)
         este caracterul derogatoriu al măsurii, prin însăși natura sa, în raport cu economia sistemului general în care aceasta este
         introdusă”.
      
      183. Această metodologie a fost reluată în Comunicarea Comisiei din 1998, care este inspirată și din abordarea OCDE(109). Potrivit Comunicării din 1998, criteriul principal de aplicare a articolului 86 alineatul (1) CE unei măsuri fiscale este
         dacă măsura în cauză asigură în favoarea anumitor întreprinderi din statul membru o excepție de la aplicarea sistemului fiscal(110).
      
      184. Această abordare derogatorie este criticată în doctrină întrucât nici Comisia, nici Curtea nu ar fi reușit să determine cu
         precizie ce se înțelege prin noțiunea „derogare de la normă”, nici ce constituie „norma” sau „un sistem general”(111). Autorii au subliniat de asemenea dificultatea de a determina o cotă de impozitare „aplicabilă în mod normal” pentru a stabili
         cota care poate fi considerată derogatorie de la normă(112).
      
      185. În plus, dintr‑o analiză a jurisprudenței rezultă că avocații generali au propus mai multe soluții. Pe lângă o abordare derogatorie,
         s‑a sugerat să se considere că o măsură este generală dacă aceasta decurge din logica internă a regimului fiscal(113) sau dacă urmărește să stabilească egalitatea între operatorii economici(114). 
      
      186. Printre abordările propuse de doctrină, s‑a sugerat în special să se considere că o măsură are un caracter general atâta timp
         cât orice întreprindere, indiferent care este sectorul său de activitate, poate beneficia de aceasta. Ar trebui să se procedeze
         la o examinare în două etape, prima constând în identificarea obiectivelor sau a scopurilor măsurii („revealed potential targets”),
         iar a doua urmărind, la rândul său, să identifice domeniul de aplicare al măsurii („revealed potential scope”). Astfel, în
         cadrul celei de a doua etape ar fi posibil să se identifice motivele pe care se întemeiază măsura propusă de statul membru(115).
      
      187. Potrivit unei alte propuneri, o analiză în trei etape succesive ar consta, mai întâi, în a verifica dacă măsura poate fi aplicată
         tuturor întreprinderilor care se află într‑o situație juridică și factuală comparabilă, în continuare, în a verifica dacă
         unele întreprinderi beneficiază de un tratament mai favorabil (discriminare) și, în sfârșit, în a se asigura că măsura poate
         fi justificată prin natura sau prin structura regimului fiscal(116).
      
      188. Recunoaștem că criteriul derogării, care este utilizat în principal pentru stabilirea avantajului, se poate dovedi nesigur,
         dacă se pune problema de a ști de la care normă derogă acesta(117). Totuși, chiar în interiorul unui sistem fiscal definit prin cadrul de referință, care este cel mai adesea sistemul fiscal
         național, trebuie să se caute un eventual sub‑sistem și, în consecință, excepții sau derogări.
      
      189. În pofida criticilor menționate anterior, considerăm că abordarea derogatorie este cea mai conformă cu repartizarea competențelor
         între statele membre și Comisie. Astfel, recunoscând în același timp că statele membre rămân competente să își stabilească
         propriile regimuri fiscale, apreciem că este justificat să se considere că autoritatea Comisiei întemeiată pe articolul 87
         alineatul (1) CE trebuie să fie strict limitată la măsurile care constituie o derogare de la sistemul general aplicabil.
      
      190. În plus, considerăm că justificarea abordării care urmărește să identifice, într‑o primă etapă, un regim general și, într‑o
         a doua etapă, o derogare de la regimul menționat decurge din logica pe care se întemeiază noțiunea de ajutor de stat, care
         impune să se identifice existența avantajului înainte de a se examina dacă este vorba despre un avantaj selectiv.
      
      VIII – Cu privire la metoda utilizată pentru stabilirea selectivității reformei fiscale – Analiza motivelor 
      A –    Cu privire la metoda care permite identificarea sistemului fiscal „general” al unui stat membru(118)
      
      1.      Argumentația Comisiei din cadrul celui de al doilea și al celui de al treilea aspect ale motivului unic
      191. Prin intermediul celui de al doilea aspect al motivului unic invocat, Comisia, susținută de Regatul Spaniei, critică Tribunalul
         pentru că a considerat în mod eronat că aceasta era obligată să identifice în prealabil regimul fiscal comun sau „normal”
         și, în continuare, să demonstreze caracterul derogatoriu al măsurilor în cauză în raport cu acest regim. Potrivit Comisiei,
         o astfel de abordare nu ar lua în considerare posibilitatea ca un stat membru sau un teritoriu autonom al unui stat membru
         să instituie un sistem fiscal în mod inerent discriminatoriu ca urmare a înseși structurii acestuia. Astfel, potrivit Comisiei,
         în urma unei selecții judicioase a criteriilor aplicabile în cadrul sistemului său de impozitare așa‑zis „normal”, Gibraltarul
         ar fi reușit să reproducă în mare măsură efectele unui regim care ar include în mod vădit un ajutor de stat în favoarea anumitor
         categorii de întreprinderi(119).
      
      192. Potrivit Comisiei, niciun principiu de drept al Uniunii nu ar impune să se urmeze abordarea stabilită de Tribunal. În plus,
         Comisia respinge caracterul obligatoriu al Comunicării din 1998. Ca răspuns la memoriul în intervenție al Republicii Irlanda,
         Comisia observă de asemenea că, în ceea ce privește Comunicarea din 1998, aceasta nu avea în vedere un caz particular similar
         celui al regimului fiscal din Gibraltar și că, în orice caz, aceasta nu poate deroga de la articolul 87 CE. Particularitatea
         cazului în speță ar necesita o abordare inovatoare pentru a evita o lacună în controlul ajutoarelor de stat, întrucât o astfel
         de abordare trebuie să fie limitată la cazurile de selectivitate foarte clare.
      
      193. Prin intermediul celui de al treilea aspect al motivului unic invocat, Comisia, susținută de Regatul Spaniei, arată că Tribunalul
         a încălcat principiul potrivit căruia măsurile naționale trebuie să fie examinate în funcție de efectele acestora, și nu de
         obiectivul urmărit(120). Potrivit Comisiei, Tribunalul ar fi considerat că aceasta era obligată să ia ca punct de plecare al analizei sale sistemul
         despre care statul membru sau teritoriul autonom afirmă că reprezintă regimul comun sau „normal”(121). Potrivit acesteia, Tribunalul ar fi considerat în mod eronat că logica inerentă unui sistem fiscal și regimul comun sau
         „normal” prevăzut de acesta pot fi identificate prin raportare la obiectivele pretins urmărite de autoritățile naționale sau
         locale.
      
      194. Ca răspuns la argumentele Irlandei, Comisia susține că nu ar fi justificată îngrijorarea că statele membre nu mai pot urmări
         obiective legitime prin intermediul regimului fiscal propriu, din moment ce abordarea susținută de Comisie nu s‑ar aplica
         decât în cazuri excepționale, fără a defini totuși mai exact aceste „cazuri excepționale”.
      
      2.      Apreciere
      195. Mai întâi observăm că, la punctele 143-146 din hotărârea atacată, Tribunalul a reamintit, fără a‑i denatura în niciun fel,
         termenii Comunicării din 1998, din care rezultă că, în ceea ce privește calificarea de către Comisie a unei măsuri fiscale
         ca fiind selectivă, aceasta presupune, într‑o primă etapă, identificarea și examinarea prealabilă a regimului comun, pentru
         a putea, într‑o a doua etapă, să aprecieze și să stabilească eventualul caracter selectiv al avantajului conferit. În continuare,
         Tribunalul a reprodus în mod corect la punctul 144 din hotărârea atacată jurisprudența care recunoaște justificarea naturii
         selective a unei măsuri prin natura sau prin economia sistemului fiscal în care aceasta se înscrie.
      
      196. Având în vedere aceste principii, la punctul 170 din hotărârea atacată, Tribunalul a criticat Comisia, în lumina elementelor
         prezentate de Government of Gibraltar și de Regatul Unit, pentru că nu și‑a îndeplinit în mod corespunzător obligația de a
         analiza sistemul fiscal în cauză potrivit articolului 87 CE.
      
      197. În această privință, în primul rând, în măsura în care recunoaștem necesitatea și legalitatea abordării derogatorii întemeiate
         pe o analiză comparativă în privința măsurilor de sprijin indirect care pot constitui ajutoare de stat și având în vedere
         precizările anterioare, propunem Curții să statueze că Tribunalul a criticat în mod întemeiat Comisia pentru că nu a urmat
         abordarea prevăzută în Comunicarea din 1998.
      
      198. Observăm că, în speță, argumentația Tribunalului se întemeiază mai mult pe problema repartizării competențelor între statele
         membre și Comisie în domeniul fiscalității decât exclusiv pe statutul Comunicării din 1998.
      
      199. În orice caz, reiese în mod clar din jurisprudență că, adoptând norme de conduită și anunțând, prin publicarea acestora, că
         le va aplica în cazurile la care acestea se referă, Comisia se autolimitează în exercitarea puterii de apreciere și nu poate
         să nu aplice aceste norme fără a fi sancționată, dacă este cazul, pentru încălcarea principiilor generale de drept, precum
         egalitatea de tratament sau protecția încrederii legitime(122). Instanțele comunitare au precizat în repetate rânduri, referitor la Comisie, că aceasta era obligată să respecte comunicările
         sale privind problemele legate de dreptul concurenței, de exemplu în materie de amenzi(123).
      
      200. Din această jurisprudență, în domeniul specific al ajutoarelor de stat, rezultă că orientările și comunicările pe care Comisia
         le adoptă sunt obligatorii pentru aceasta, în măsura în care nu se îndepărtează de normele tratatului(124). Din acest fapt rezultă că Comisia nu poate fi obligată în mod definitiv de comunicările sale.
      
      201. Problema caracterului intrinsec discriminatoriu al regimului fiscal din Gibraltar a fost abordată în mod implicit de Comisie
         în decizia în litigiu. Comisia a dat explicații cu privire la acest subiect numai în cadrul ședinței. 
      
      202. În opinia noastră, a admite o astfel de abordare ar însemna să se realizeze o revoluție metodologică în aplicarea normelor
         referitoare la ajutoarele de stat în sensul articolului 87 alineatul (1) CE. Potrivit acestei abordări, existența unui avantaj
         nu ar mai fi apreciată pe baza unei comparații între măsură și regimul fiscal aplicabil în general, ci în temeiul unei comparații
         între regimul fiscal în forma sa actuală și un alt sistem, ipotetic și inexistent. Or, o astfel de abordare ar necesita construirea
         unui tertium comparationis fiscal pentru Uniune, pentru a se putea evalua efectul pretins discriminatoriu care decurge din alegerile efectuate cu privire
         la baza de impozitare (sau cu privire la cotele de impozitare) în domeniul impozitării întreprinderilor. Or, un astfel de
         criteriu comun nu există, iar aplicarea cadrului juridic referitor la ajutoarele de stat nu justifică adoptarea de facto a unei astfel de măsuri de armonizare fiscală(125).
      
      203. Argumentul potrivit căruia această abordare ar fi aplicabilă numai în cazuri excepționale nu poate fi admis. Metodologia juridică
         stabilită până în prezent se întemeiază în mod direct pe economia articolului 87 alineatul (1) CE și pare conformă cu obiectivele
         dreptului Uniunii în domeniul concurenței. Aceasta nu poate fi abandonată numai pentru că nu conduce la rezultatul dorit de
         Comisie într‑un caz particular. 
      
      204. În ceea ce privește pretinsa eroare de drept invocată prin intermediul celui de al treilea aspect al motivului unic invocat
         de Comisie, este cert că, potrivit unei jurisprudențe bine stabilite, finalitatea urmărită de intervențiile statului nu este
         suficientă pentru a le sustrage de la bun început de la calificarea drept „ajutoare” în sensul articolului 87 CE. Astfel,
         articolul 87 alineatul (1) CE nu distinge în funcție de cauzele sau de obiectivele intervențiilor statului, ci le definește
         în funcție de efectele lor(126).
      
      205. Cu toate acestea, în cadrul interpretării hotărârii atacate, considerăm că afirmațiile cuprinse în al treilea aspect al motivului
         unic invocat de Comisie se întemeiază pe o interpretare eronată a punctelor 145, 146 și 171-174 din hotărârea atacată.
      
      206. Astfel, punctul 145 din hotărârea menționată se încadrează în raționamentul urmat de Tribunal pentru a stabili modul în care
         Comisia trebuia să aplice cele trei etape ale abordării derogatorii în cadrul examinării naturii selective a regimului în
         cauză. Tribunalul a arătat că, limitându‑se la a treia etapă a abordării menționate anterior, Comisia ar risca să priveze
         statul membru în cauză de posibilitatea de a justifica diferențierile regimului fiscal, în condițiile în care Comisia, în
         prealabil, nici nu ar fi identificat regimul comun sau „normal”, nici nu ar fi stabilit caracterul derogatoriu al diferențierilor
         în cauză. Pe de altă parte, nimic nu permite să se concluzioneze că Tribunalul ar fi impus Comisiei să adopte o poziție predefinită,
         fără a putea utiliza prerogativele sale de analiză care decurg din tratat. 
      
      207. Având în vedere elementele de mai sus, propunem ca al doilea și al treilea aspect ale motivului unic invocat de Comisie să
         fie respinse ca nefondate.
      
      B –    Cu privire la natura examinării unui regim fiscal efectuată de Comisie(127)
      
      1.      Argumentația prezentată în cadrul celui de al patrulea aspect al motivului unic invocat de Comisie
      208. Prin intermediul celui de al patrulea aspect al motivului unic, Comisia, susținută de Regatul Spaniei, critică Tribunalul
         pentru că a apreciat în mod eronat că logica inerentă unui sistem fiscal și regimul comun sau „normal” din cadrul sistemului
         menționat pot rezulta din aplicarea de tehnici diferite unor contribuabili diferiți. Potrivit Comisiei, o astfel de abordare
         ar conduce la concluzia că orice caracteristică a sistemului, indiferent de avantajul pe care aceasta îl conferă anumitor
         beneficiari, constituie în mod automat o parte integrantă a sistemului, iar nu o derogare, și, prin urmare, nu intră în domeniul
         de aplicare al normelor referitoare la ajutoarele de stat(128).
      
      209. Pe de altă parte, Comisia contestă că a ridicat problema sarcinii probei. Aceasta critică Tribunalul pentru că a săvârșit
         o eroare de drept nu prin constatarea neîndeplinirii de către Comisie a sarcinii probei care îi revenea, ci prin excluderea
         de la bun început a faptului că regimul fiscal „normal” al unei colectivități teritoriale poate fi considerat ca încadrându‑se
         în noțiunea de ajutor de stat.
      
      2.      Apreciere cu privire la al patrulea aspect al motivului unic
      210. Prin intermediul celui de al patrulea aspect, Comisia critică punctele 175-183 din hotărârea atacată. La punctul 175 din hotărârea
         menționată, Tribunalul a subliniat că nici considerațiile reproduse în decizia în litigiu, nici argumentele avansate de Comisie
         și de Regatul Spaniei nu au fost suficiente pentru a repune în discuție temeinicia definirii regimului comun sau „normal”
         al sistemului fiscal notificat.
      
      211. Din cuprinsul punctului 187 din hotărârea atacată rezultă că problema în cauză este legată de sarcina probei. Or, în această
         privință, trebuie reamintit că, în principiu, Tribunalul este singurul competent să constate și să aprecieze faptele. De asemenea,
         este singurul care are competența să aprecieze valoarea care trebuie atribuită elementelor care i‑au fost prezentate, din
         moment ce probele pe care le‑a reținut în susținerea acestor fapte au fost obținute în mod legal și au fost respectate principiile
         generale de drept și normele de procedură aplicabile în materia sarcinii și a administrării probelor(129). Curtea este competentă, în temeiul articolului 225 CE, numai să exercite un control asupra calificării juridice a acestor
         fapte și asupra consecințelor de drept care au fost stabilite de către Tribunal pe baza acestora(130).
      
      212. În ceea ce privește primul element al argumentației Tribunalului menționat la punctul 176 din hotărârea atacată, observăm
         că Tribunalul a statuat, la punctul 177 din hotărârea atacată, că Comisia nu înlăturase corespunzător cerințelor legale argumentul
         Gibraltarului potrivit căruia condiția de a realiza profit era inerentă logicii unui sistem întemeiat pe numărul de salariați
         și pe suprafața ocupată. În plus, Tribunalul a arătat la punctul 178 din hotărârea atacată că simpla afirmație a Comisiei
         conform căreia, într‑un sistem fiscal de tipul celui propus de autoritățile din Gibraltar, cu cât o întreprindere angajează
         mai multe persoane și cu cât aceasta ocupă mai multe localuri, cu atât obligația sa fiscală trebuie să fie mai mare nu este
         suficientă pentru a repune în discuție temeinicia alegerii efectuate de autoritățile respective în ceea ce privește elementele
         constitutive ale regimului comun sau „normal” al sistemului fiscal respectiv.
      
      213. În ceea ce privește al doilea element al argumentației Tribunalului prezentat la punctele 179-181 din hotărârea atacată, Tribunalul
         a statuat că, referitor la calificarea sistemului fiscal din Gibraltar drept un sistem hibrid, aceasta nu demonstrează, prin
         ea însăși, că un asemenea sistem nu poate constitui un regim comun sau „normal”. De asemenea, Tribunalul a criticat Comisia
         și Regatul Spaniei pentru că au invocat argumente pur ipotetice cu privire la două obiective atribuite sistemului fiscal și
         regimului comun introduse prin reformă.
      
      214. În ceea ce privește al treilea element al raționamentului Tribunalului prezentat la punctele 182-185 din hotărârea atacată,
         după ce a citat anumite puncte din decizia în litigiu fără a le denatura, Tribunalul a statuat că argumentele Comisiei nu
         erau de natură să repună în discuție poziția autorităților din Gibraltar.
      
      215. Din moment ce în speță nu este invocată de Comisie nicio denaturare a elementelor pe baza cărora s‑a pronunțat Tribunalul,
         al patrulea aspect al motivului unic ar putea fi, de la bun început, considerat nefondat.
      
      216.  Cu toate acestea, în cazul în care Curtea ar considera util să se pronunțe cu privire la consecințele de drept care au fost
         desprinse de Tribunal din argumentele prezentate de Government of Gibraltar, din cuprinsul punctului 184 din hotărârea atacată
         reiese în mod clar că Tribunalul și‑a întemeiat respingerea argumentelor Comisiei pe eroarea metodologică pe care Comisia
         ar fi săvârșit‑o, potrivit acestuia, în prezenta cauză.
      
      217. În această privință, susținând în același timp analiza Tribunalului cu privire la abordarea metodologică eronată adoptată
         de Comisie, arătăm că, sub aspectul repartizării sarcinii probei, Comisiei îi revenea sarcina de a identifica existența unei
         măsuri care conferă un avantaj cu caracter selectiv. În continuare, îi revenea statului membru în cauză, care a introdus o
         diferențiere între întreprinderi în materie de sarcini fiscale, obligația de a demonstra că această diferențiere se justifică
         prin natura și economia sistemului în cauză(131). Or, prin faptul că nu a urmat etapele necesare pentru a stabili caracterul selectiv al avantajului conferit de reforma fiscală
         din Gibraltar, Comisia a făcut imposibilă aplicarea acestui principiu.
      
      218. Astfel, în măsura în care Comisia nu a urmat raționamentul referitor la identificarea regimului comun sau „normal” și a derogărilor
         de la acesta, Tribunalul a statuat în mod întemeiat, la punctul 184 din hotărârea atacată, că aceasta a impus propria sa logică
         în ceea ce privește conținutul și funcționarea sistemului fiscal notificat.
      
      219. În plus, după cum reiese din hotărârea atacată, Tribunalul a statuat că, în ceea ce privește Comisia, aceasta nu prezentase
         un argument plauzibil care să permită să se înțeleagă în ce fel un regim fiscal precum cel în cauză ar constitui un ajutor
         de stat.
      
      220. Având în vedere precizările de la punctul 122 și următoarele din prezentele concluzii, referitoare la măsurile destinate să
         combată fiscalitatea prejudiciabilă în cadrul Uniunii, precum și la competențele statelor membre în domeniul fiscalității
         directe, considerăm că Tribunalul a constatat în mod corect că afirmațiile Comisiei nu puteau fi întemeiate pe regimul ajutoarelor
         de stat prevăzut de tratat. Astfel, articolul 87 CE are ca obiectiv să prevină ca schimburile comerciale între statele membre
         să fie afectate de avantaje acordate de autoritățile publice, care, sub diverse forme, denaturează sau amenință să denatureze
         concurența favorizând anumite întreprinderi sau producerea anumitor bunuri(132). Fără să fi stabilit un astfel de avantaj, Comisia nu poate critica instituirea unui regim fiscal realizată de un stat membru
         sau de un teritoriu unde se aplică Tratatul CE.
      
      221. Desigur, dacă statul sau teritoriul în cauză instituie un regim fiscal prejudiciabil și invocă apartenența măsurilor în cauză
         la un regim fiscal general cu titlu de justificare, regimul menționat se va sustrage controlului exercitat de Comisie în temeiul
         normelor referitoare la ajutoarele de stat. În consecință, un astfel de caz intră sub incidența normelor din codul de conduită,
         din moment ce problema ridicată de un astfel de regim fiscal are legătură cu o eventuală concurență fiscală prejudiciabilă,
         iar nu cu regimul ajutoarelor de stat.
      
      222. Pentru motivele prezentate anterior, propunem ca al patrulea aspect al motivului unic invocat de Comisie să fie respins ca
         nefondat.
      
      3.      Argumentația prezentată în cadrul celui de al cincilea aspect al motivului unic invocat de Comisie
      223. Prin intermediul celui de al cincilea aspect al motivului unic invocat, Comisia critică Tribunalul pentru că a considerat
         în mod eronat că aceasta nici nu ar fi identificat regimul fiscal comun sau „normal”, nici nu ar fi demonstrat că anumite
         caracteristici ale reformei constituiau derogări de la acest regim. Astfel, Comisia ar fi identificat în mod clar și conform
         cerințelor legale sistemul fiscal notificat ca fiind întemeiat pe impozitarea forței de muncă angajate și a ocupării localurilor
         profesionale. În plus, Comisia subliniază că motivul invocat pentru anularea deciziei în litigiu nu era o lipsă de motivare,
         ci o eroare de drept(133).
      
      224. Regatul Spaniei consideră că, în ceea ce privește Comisia, aceasta a efectuat o examinare completă a reformei fiscale, fapt
         care i‑ar fi permis să ajungă la concluzia potrivit căreia regimul normal ar fi sistemul de impozitare a societăților întemeiat
         pe criteriile privind numărul de salariați și suprafața ocupată, sub rezerva aplicării plafonului de 15 % din profit. Astfel
         de criterii ar avantaja diferite tipuri de întreprinderi: pe cele care nu realizează venituri, pe cele care în absența plafonului
         menționat ar fi impozitate mai mult, precum și întreprinderile offshore.
      
      4.      Apreciere cu privire la al cincilea aspect al motivului unic
      225. Deși este legat de al doilea aspect al motivului unic, privind aplicarea abordării metodologice, al cincilea aspect se referă
         mai curând la demonstrarea identificării naturii regimului fiscal în cauză. Cu toate acestea, având în vedere răspunsul dat
         la al doilea aspect al motivului unic, considerăm de la bun început că prezentul aspect nu poate fi admis, în măsura în care
         critica formulată de Comisie se întemeiază pe o interpretare eronată a hotărârii atacate.
      
      226. Astfel, criticând Comisia pentru că nu a urmat abordarea descrisă în Comunicarea din 1998, Tribunalul nu a constatat că aceasta
         se abținuse să efectueze o analiză aprofundată a regimului fiscal în cauză. Dimpotrivă, mai multe puncte din hotărârea atacată
         reproduc fragmente din decizia în litigiu, confirmând astfel faptul că Tribunalul a procedat la o evaluare a examinării efectuate
         de Comisie.
      
      227. În scopul analizării celui de al cincilea aspect al motivului unic invocat de Comisie, trebuie totuși să se stabilească numai
         dacă aceasta a respectat principiile de analizare a selectivității amintite de Tribunal la punctele 143-145 din hotărârea
         atacată. În măsura în care Comisia însăși militează în recursul formulat pentru aplicarea unei metode ad‑hoc care se îndepărtează
         de la principiile menționate, al cincilea aspect al motivului unic apare ca fiind în mod vădit nefondat.
      
      IX – Cele trei elemente de selectivitate prezentate în decizia în litigiu
      A –    Argumentația prezentată în cadrul celui de al șaselea aspect al motivului unic invocat de Comisie, precum și în cadrul celui
            de al optulea motiv invocat de Regatul Spaniei
      228. Prin intermediul celui de al șaselea aspect al motivului unic, calificat drept „esențial” chiar de către Comisie, aceasta
         susține că Tribunalul ar fi omis să examineze cele trei elemente de selectivitate prezentate în decizia în litigiu, omițând
         în special să analizeze constatările Comisiei întemeiate pe efectele concrete ale măsurii, respectiv că aceasta prevede niveluri
         de impozitare diferite pentru sectoare diferite ale economiei Gibraltarului și că oferă un avantaj selectiv întreprinderilor
         din economia offshore care nu au angajați și nu ocupă localuri în Gibraltar.
      
      229. Comisia critică Tribunalul pentru că nu a adoptat o poziție cu privire la aspectele selective astfel identificate, deși a
         reprodus fragmentele relevante din decizia în litigiu la punctele 157-162 din hotărârea atacată. Numai punctul 186 din hotărârea
         atacată ar include o observație în acest sens, dar jurisprudența citată nu ar fi relevantă. În această privință, Comisia recunoaște
         că o comparație cu sistemul anterior nu este, în sine, relevantă pentru aprecierea selectivității unei măsuri, dar amintește
         că ar fi subliniat, referindu‑se la sistemul anterior, că regimul examinat în decizia în litigiu urmărea perpetuarea situației
         anterioare, întrucât producea aceleași efecte prin utilizarea unei tehnici diferite. În concluzie, abordarea Tribunalului
         ar atribui o greutate decisivă unor considerații de tehnică fiscală în detrimentul conținutului, deși, potrivit unei jurisprudențe
         bine stabilite, un ajutor de stat ar trebui să fie apreciat în funcție de efectele sale.
      
      230. Government of Gibraltar și guvernul Regatului Unit consideră eronată teza susținută de Comisie potrivit căreia regimul fiscal
         ar trebui considerat selectiv din cauza faptului că economia offshore nu ar fi impozitată. Astfel, în orice sistem fiscal,
         societățile care nu dispun de o bază de impozitare corespunzătoare celei definite de regimul fiscal național nu plătesc impozit
         pe teritoriul în cauză. Astfel, teza Comisiei vine să impună statelor membre, cu încălcarea suveranității fiscale a acestora,
         tezele proprii ale Comisiei cu privire la alegerea bazei de impozitare. Faptul că tipuri diferite de societăți ar fi impozitate
         în mod diferit nu ar permite, în sine, să se concluzioneze în sensul existenței selectivității.
      
      231. Prin intermediul celui de al optulea motiv, Regatul Spaniei critică Tribunalul pentru că a considerat că nu erau îndeplinite
         din punctul de vedere al selectivității materiale condițiile prevăzute la articolul 87 alineatul (1) CE. Astfel, marea majoritate
         a întreprinderilor cu sediul în Gibraltar, respectiv 28 798 din 29 000, ar putea să obțină o cotă de impozitare zero. Prin
         urmare, regimul pe care Tribunalul îl califică drept „general” ar fi, în realitate, un regim special care creează o „selectivitate
         de facto”.
      
      B –    Apreciere
      232. Al șaselea aspect al motivului unic invocat de Comisie pare să se întemeieze pe o lipsă de motivare a hotărârii atacate. Este
         de competența Curții să își exercite controlul în această privință în cadrul recursului.
      
      233. În decizia în litigiu, Comisia indicase trei elemente de selectivitate, rezumate la punctul 15 din prezentele concluzii. În
         ceea ce privește avantajul selectiv susceptibil de a fi fost acordat întreprinderilor aparținând economiei offshore care nu
         au angajați și care nu ocupă localuri în Gibraltar, Comisia a susținut că sistemul prezenta de asemenea o selectivitate materială,
         întrucât menținea de facto niveluri de impozitare foarte reduse pentru „societățile exonerate” și, într‑un sens mai general, întrucât prevedea niveluri
         de impozitare diferite în funcție de sectoare, ceea ce ar conferi un avantaj selectiv întreprinderilor care aparțin sectoarelor
         în care sunt aplicabile cotele mai scăzute. În consecință, Comisia a considerat că sistemul constituia un regim de ajutoare
         de stat și că, din moment ce niciuna dintre derogările prevăzute de tratat nu era aplicabilă, ajutorul era incompatibil cu
         piața comună.
      
      234. În hotărârea atacată, Tribunalul a amintit mai întâi, la punctele 143-146 din hotărârea atacată, principiile care, în opinia
         sa, reglementează examinarea caracterului selectiv al unei măsuri fiscale susceptibile de a constitui un ajutor de stat în
         sensul articolului 87 alineatul (1) CE. Pentru a aprecia dacă aceste principii au fost respectate de Comisie, Tribunalul a
         citat, fără a le denatura, fragmentele relevante din decizia în litigiu, la punctele 148-162 din hotărârea atacată.
      
      235. La punctele 163-168 din hotărârea atacată, Tribunalul a inițiat analiza avantajului selectiv prezentând argumentația susținută
         în principal de Government of Gibraltar potrivit căreia ansamblul elementelor reformei fiscale menționate anterior ar constitui
         un sistem fiscal de sine stătător, care trebuie considerat ca fiind regimul fiscal comun sau „normal” introdus prin reforma
         fiscală pe teritoriul Gibraltarului. În cadrul acestui regim, nu ar exista o cotă „normală” de impozitare și nu ar exista
         un impozit „principal” și un impozit „secundar” sau „derogatoriu”. Sarcina fiscală a unei societăți în cursul unui an dat
         ar fi determinată în funcție de două elemente conexe: numărul de salariați angajați și suprafața funciară ocupată de societate,
         pe de o parte, și profitul realizat de aceasta, pe de altă parte.
      
      236. Având în vedere această constatare, Tribunalul a criticat Comisia, la punctul 170 din hotărârea atacată, pentru că nu și‑a
         îndeplinit obligația de a identifica în prealabil și, dacă este cazul, de a contesta calificarea de către autoritățile din
         Gibraltar a regimului comun sau „normal” al sistemului notificat.
      
      237. În măsura în care Tribunalul s‑a concentrat, în mod întemeiat, pe respingerea metodei ad‑hoc a Comisiei, considerăm că acesta
         nu a săvârșit o eroare de drept prin faptul că s‑a abținut să analizeze aspectele considerate ca fiind selective de către
         Comisie.
      
      238. Din moment ce Tribunalul a statuat că era eronată însăși metodologia aplicată de Comisie în decizia în litigiu, acestuia îi
         era permis să se limiteze la a constata, astfel cum rezultă de la punctul 187 din hotărârea atacată, că Comisia nu stabilise
         existența unor avantaje selective care să decurgă din cele trei aspecte în litigiu ale reformei fiscale.
      
      239. Pe de altă parte, argumentul Regatului Spaniei privind „selectivitatea de facto” a regimului fiscal în cauză nu poate fi admis, întrucât separă noțiunea de ajutor fiscal de acordarea unui avantaj, ceea
         ce, pentru motivele prezentate anterior, este exclus în lipsa unei determinări prealabile a unui sistem care să constituie
         un cadru de referință. În plus, din perspectiva efectelor sale economice, regimul din Gibraltar pare mai curând să aibă ca
         obiect acordarea unor „dezavantaje selective”, din moment ce mai puțin de 1 % dintre societăți sunt efectiv impozitate.
      
      240. În consecință, propunem ca al șaselea aspect al motivului unic invocat de Comisie, precum și al optulea motiv de recurs invocat
         de Regatul Spaniei să fie respinse.
      
      X –    Cu privire la încălcarea termenului rezonabil și la nesuspendarea procedurii în fața Tribunalului(134)
      
      A –    Argumentație
      241. Prin intermediul celui de al zecelea motiv, Regatul Spaniei invocă încălcarea dreptului oricărei persoane, consacrat la articolul
         6 alineatul (1) din Convenția europeană a drepturilor omului (denumită în continuare „CEDO”), la judecarea acțiunii într‑un
         termen rezonabil, și în special a dreptului la un proces într‑un termen rezonabil. Astfel, hotărârea a fost pronunțată la
         54 de luni după introducerea cauzei la Tribunal, chiar dacă aceasta trebuia să facă obiectul unui tratament prioritar. Această
         împrejurare ar fi avut un impact asupra litigiului, întrucât durata excesivă a procedurii a permis Curții să pronunțe hotărârea
         sa în cauza Azore la o dată la care Tribunalul trebuia să fi statuat deja.
      
      242. Al unsprezecelea motiv de recurs invocat de Regatul Spaniei se întemeiază pe o încălcare a articolului 77 literele (a) și
         (d) din Regulamentul de procedură al Tribunalului, în măsura în care acesta din urmă nu ar fi dispus în mod oficial suspendarea
         procedurii după ascultarea părților, în loc să „lase cauza în nelucrare”. Astfel, Tribunalul, prin faptul că nu a soluționat
         cauza, fără o suspendare oficială, ar fi privat părțile de posibilitatea prevăzută la articolul 78 din Regulamentul de procedură
         de a‑și susține punctul de vedere înainte ca Tribunalul să procedeze la suspendarea cauzei.
      
      B –    Apreciere
      243. În primul rând, am dori să precizăm domeniul de aplicare al articolului 6 din CEDO, pentru a ne pronunța în continuare cu
         privire la o eventuală încălcare a dreptului la judecarea acțiunii într‑un termen rezonabil, în cadrul procedurii jurisdicționale
         în fața Tribunalului.
      
      244. În ceea ce privește neregularitatea invocată în cadrul celui de al zecelea motiv, Curtea a statuat că articolul 6 alineatul
         (1) din CEDO prevede că orice persoană are dreptul la judecarea cauzei sale în mod echitabil, public și în termen rezonabil,
         de către o instanță independentă și imparțială, instituită de lege, care va hotărî fie asupra încălcării drepturilor și obligațiilor
         sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricărei acuzații penale îndreptate împotriva sa(135).
      
      245. Cu toate acestea, se impune constatarea că, în speță, motivul întemeiat pe o încălcare a garanției prevăzute la articolul
         6 alineatul (1) din CEDO este invocat de guvernul unui stat membru. Or, considerăm că un subiect de drept public, în exercitarea
         prerogativelor sale și care are statutul de parte contractantă, nu poate invoca în mod direct dispozițiile CEDO în favoarea
         sa.
      
      246. În sistemul de protecție a drepturilor omului, articolul 34 din CEDO exclude admisibilitatea cererilor introduse de organisme
         publice în vederea apărării drepturilor lor umane(136). În plus, considerăm că din cuprinsul articolului 1 din CEDO rezultă că statele sunt garantele drepturilor enumerate în convenție,
         iar nu beneficiarele directe ale dispozițiilor acesteia. Statele nu găsesc în convenție sursa protecției lor, ci pe aceea
         a obligațiilor lor.
      
      247. Acest raționament se aplică de asemenea, în opinia noastră, mutatis mutandis, în privința Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene(137). Astfel, Uniunea și statele membre sunt obligate prin cartă, ceea ce exclude ca acestea să se bucure de drepturile garantate
         de cartă.
      
      248. Această constatare de principiu nu exclude ca o dispoziție din cartă să poată reflecta un principiu general de drept care
         protejează inclusiv statele membre. Cu toate acestea, din punct de vedere conceptual, este important să se mențină distincția
         dintre, pe de o parte, subiectele care sunt obligate prin drepturile fundamentale, respectiv subiectele pasive, și, pe de
         altă parte, cele care beneficiază de aceste drepturi, respectiv subiectele active, cu alte cuvinte persoanele fizice și juridice,
         cu excepția entităților publice care exercită prerogative de autoritate publică.
      
      249. Principiul general de drept al Uniunii potrivit căruia orice persoană are dreptul la un proces echitabil, care se inspiră
         din aceste drepturi fundamentale și în special din dreptul la un proces într‑un termen rezonabil, este aplicabil în cadrul
         unei acțiuni în justiție(138). Astfel, principiul protecției jurisdicționale efective este un principiu general al dreptului Uniunii, care decurge din
         tradițiile constituționale comune ale statelor membre, care a fost consacrat la articolele 6 și 13 din Convenția europeană
         pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale(139) și care a fost de asemenea reafirmat la articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.
      
      250. Astfel, rezultă că drepturile aferente protecției jurisdicționale efective, în special dreptul la un proces echitabil, respectarea
         dreptului la apărare, dreptul de a fi ascultat, pot fi invocate în mod util de către subiecte de drept cum sunt statele membre
         în cadrul unor proceduri jurisdicționale(140).
      
      251. În Hotărârea Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland/Comisia(141), Curtea a precizat că rezulta din articolul 58 primul paragraf din Statutul Curții de Justiție și din jurisprudență că Curtea
         era competentă să controleze dacă Tribunalul săvârșise neregularități procedurale care aduceau atingere intereselor reclamantului
         și trebuia să se asigure că fuseseră respectate principiile generale ale dreptului comunitar(142). Cu toate acestea, trebuie amintit că respectivul caracter rezonabil al termenului de soluționare trebuie apreciat în funcție
         de circumstanțele proprii fiecărei cauze, precum complexitatea litigiului și comportamentul părților(143).
      
      252. În această privință, Curtea a precizat că lista criteriilor relevante nu era exhaustivă și că aprecierea caracterului rezonabil
         al acestui termen nu necesita o examinare sistematică a împrejurărilor cauzei în raport cu fiecare criteriu atunci când durata
         procedurii apare ca fiind justificată în raport cu unul dintre acestea. Astfel, complexitatea cauzei sau un comportament dilatoriu
         al reclamantului pot fi reținute pentru a justifica un termen care este, la prima vedere, prea lung(144).
      
      253. În speță, durata procedurii a avut drept punct de pornire depunerea la grefa Tribunalului a cererilor în anulare formulate
         de Government of Gibraltar și de guvernul Regatului Unit, la 9 iunie 2004. Procedura s‑a încheiat la 18 decembrie 2008, data
         pronunțării hotărârii atacate. Procedura în fața Tribunalului a durat, așadar, aproximativ patru ani și șase luni. 
      
      254. Prin urmare, nu considerăm că durata procedurii poate fi calificată drept deosebit de lungă pentru o cauză care prezintă un
         astfel de grad de complexitate și de importanță. Pe de altă parte, argumentul Regatului Spaniei nu pare convingător în ceea
         ce privește consecințele duratei menționate asupra soluționării litigiului. Dimpotrivă, în opinia noastră, complexitatea și
         mizele cauzei cu care a fost sesizat Tribunalul militează mai curând în favoarea unei justificări a duratei procedurii. 
      
      255. Astfel, considerăm că nu se poate constata în speță o încălcare a principiului general de drept al Uniunii privind dreptul
         la un proces echitabil într‑un termen rezonabil. 
      
      256. În sfârșit, cu privire la al unsprezecelea motiv, considerăm că nu poate fi invocată nicio încălcare a drepturilor părților
         la procedură. Astfel, aceasta ar fi fost situația dacă Tribunalul ar fi suspendat procedura fără să fi ascultat în prealabil
         părțile în cauză. Or, faptul de a nu recurge la aplicarea articolului 78 din Regulamentul de procedură nu implică nicio încălcare
         a unei norme procedurale care ar constitui o eroare de drept supusă controlului Curții în cadrul recursului. 
      
      XI – Concluzie
      257. În lumina tuturor considerațiilor de mai sus, propunem Curții:
      
      –        respingerea ca inadmisibil a motivului invocat de Regatul Spaniei, întemeiat pe o încălcare a articolelor 5 CE și 307 CE;
      –        respingerea în rest a recursurilor formulate de Comisia Europeană în cauza C‑106/09 și de Regatul Spaniei în cauza C‑107/09;
      –        obligarea fiecărei părți să suporte propriile cheltuieli de judecată.
      1 –	Limba originală: franceza.
      
      2 –	(JO 2005, L 85, p. 1), denumită în continuare „decizia în litigiu”.
      
      3 –	În măsura în care hotărârea atacată a fost pronunțată la 18 decembrie 2008, trimiterile la dispozițiile din Tratatul CE
         urmează numerotarea aplicabilă înainte de intrarea în vigoare a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene.
      
      4 –	Prin această noțiune de sistem „în mod intrinsec discriminatoriu”, Comisia înțelege un regim fiscal care prin însăși structura
         sa ar oferi un avantaj uneia sau mai multor categorii de întreprinderi prin intermediul unei selecții a criteriilor de aplicat
         în sistemul de impozitare pretins „normal”.
      
      5 –	Comunicarea privind aplicarea normelor privind ajutorul de stat în cazul măsurilor referitoare la impozitarea directă a
         activităților economice (JO C 384, p. 3-9, Ediție specială, 08/vol. 3, p. 151, denumită în continuare „Comunicarea din 1998”).
         
      
      6 –	Deși admitem că, potrivit jurisprudenței, calificarea unei măsuri de stat în sensul articolului 87 CE trebuie să se întemeieze
         pe efectele economice ale acesteia asupra concurenței, fără ca numărul semnificativ de întreprinderi care pot pretinde să
         beneficieze de măsura respectivă să poată pune în discuție caracterul selectiv al măsurii (a se vedea Hotărârea din 3 martie
         2005, Heiser, C‑172/03, Rec., p. I‑1627, punctul 42), nu este mai puțin adevărat că, deși efectele economice sunt determinante,
         considerăm că o măsură care vizează aproape toate întreprinderile nu poate fi calificată drept un avantaj selectiv. 
      
      7 –	Trebuie remarcat faptul că, anterior acestei notificări, la 11 iulie 2001, Comisia hotărâse să deschidă procedura oficială
         de investigare în temeiul articolului 88 alineatul (2) CE în privința a două reglementări aplicate în Gibraltar, referitoare
         la impozitul pe profit și având ca obiect „societățile scutite” (JO 2002, C 26, p. 13) și, respectiv, „societățile calificate”
         (JO 2002, C 26, p. 9). Prin Hotărârea din 30 aprilie 2002, Government of Gibraltar/Comisia (T‑195/01 și T‑207/01, Rec., p. II‑2309),
         Tribunalul, pe de o parte, a anulat decizia de deschidere a procedurii oficiale de investigare referitoare la societățile
         scutite și, pe de altă parte, a respins cererea în anulare formulată împotriva deciziei de deschidere a procedurii referitoare
         la societățile calificate. La 27 aprilie 2002, Government of Gibraltar a anunțat intenția sa de a institui un regim fiscal
         cu totul nou pentru toate societățile din Gibraltar. Această reformă a impozitului pe profit întreprinsă de Government of
         Gibraltar face obiectul prezentului litigiu.
      
      8 –	Legislația referitoare la reforma fiscală va fi aplicată de Government of Gibraltar după ce va fi adoptată de către House
         of Assembly. Cu titlu suplimentar, trebuie remarcat faptul că, în conformitate cu observațiile prezentate de Government of
         Gibraltar, în iunie 2009, Chief Minister of Gibraltar a anunțat că reforma nu ar intra în vigoare, dar un nou sistem de impozit
         pe profit va intra în vigoare în anul 2010.
      
      9 –	Primul‑al șaptelea motiv și al nouălea motiv din recursul formulat de Regatul Spaniei.
      
      10 –	Hotărârea din 8 iulie 1999, Chemie Linz/Comisia (C‑245/92 P, Rec., p. I‑4643).
      
      11 –	Hotărârea din 11 februarie 1999, Antillean Rice Mills și alții/Comisia (C‑390/95 P, Rec., 1999, p. I‑769, punctele 21 și
         22).
      
      12 –	A se vedea în special Hotărârea din 4 iulie 2000, Bergaderm și Goupil/Comisia (C‑352/98 P, Rec., p. I‑5291, punctele 34
         și 35), precum și Hotărârea din 30 septembrie 2003, Eurocoton și alții/Consiliul (C‑76/01 P, Rec., p. I‑10091, punctele 46
         și 47). A se vedea de asemenea Hotărârea din 19 ianuarie 2006, Comunità montana della Valnerina/Comisia (C‑240/03 P, Rec.,
         p. I‑731, punctele 105 și 106), și Hotărârea din 14 octombrie 2010, Deutsche Telekom/Comisia (C‑280/08 P, Rep., p. I‑9555,
         punctul 24).
      
      13 –	A se vedea în special Hotărârea din 16 mai 2002, ARAP și alții/Comisia (C‑321/99 P, Rec., p. I‑4287, punctul 49), Hotărârea
         din 22 decembrie 2008, British Aggregates/Comisia (C‑487/06 P, Rep., p. I‑10505, punctul 121 și următoarele), și Hotărârea
         Deutsche Telekom/Comisia (citată la nota de subsol 12, punctul 25). A se vedea de asemenea Hotărârea Comunità montana della
         Valnerina/Comisia (citată la nota de subsol 12, punctul 107), precum și, ex multis, Ordonanța din 11 noiembrie 2003, Martinez/Parlamentul European (C‑488/01 P, Rec., p. I‑13355, punctul 39), și Ordonanța
         din 13 iulie 2006, Front national și alții/Parlamentul European și Consiliul (C‑338/05 P, punctul 23).
      
      14 –	Hotărârea din 30 septembrie 1982, Amylum/Consiliul (108/81, Rec., p. 3107, punctul 25).
      
      15 –	Hotărârea din 20 februarie 1997, Comisia/Daffix (C‑166/95 P, Rec., p. I‑983, punctul 24).
      
      16 –	Hotărârea din 15 octombrie 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij și alții/Comisia (C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P,
         C‑250/99 P‑C‑252/99 P și C‑254/99 P, Rec., p. I‑8375, punctele 369-379). 
      
      17 –	În consecință, elementele de jurisprudență care privesc acțiunile indirecte, cum sunt cauzele având ca obiect pronunțarea
         unei hotărâri preliminare, nu sunt foarte importante (a se vedea Hotărârea din 25 octombrie 2001, Ambulanz Glöckner, C‑475/99,
         Rec., p. I‑8089, punctul 10, Hotărârea din 2 iunie 2005, Dörr și Ünal, C‑136/03, Rec., p. I‑4759, punctul 46, Hotărârea din
         22 iunie 2006, Conseil général de la Vienne, C‑419/04, Rec., p. I‑5645, punctul 24, precum și Hotărârea din 14 februarie 2008,
         Dynamic medien, C‑244/06, Rep., p. I‑505, punctul 19).
      
      18 –	Cauza 1/58, precum și cauzele conexate 36/59-38/59 și 40/59.
      
      19 –	A se vedea, în domeniul dreptului mărcilor, Hotărârea Tribunalului din 9 decembrie 2010, Tresplain Investments/OAPI – Hoo
         Hing (Golden Elephant Brand) (T‑303/08, Rep., p. I‑13445), Hotărârea din 14 mai 2009, Fiorucci/OAPI – Edwin (ELIO FIORUCCI)
         (T‑165/06, Rep., p. II‑1375). Această hotărâre a făcut obiectul recursului înregistrat cu numărul C‑263/09 P; a se vedea punctele
         49-78 din Concluziile avocatului general Kokott prezentate la 27 ianuarie 2011 în această cauză. A se vedea, în domeniul achizițiilor
         publice, Ordonanța Tribunalului din 2 iulie 2009, Evropaïki Dynamiki/BCE (T‑279/06). Această ordonanță a făcut obiectul recursului
         înregistrat cu numărul C‑401/09 P; a se vedea punctele 66-76 din Concluziile avocatului general Mengozzi prezentate la 27
         ianuarie 2011 în această cauză. A se vedea de asemenea, încă și mai recent, în domeniul clauzei compromisorii: Hotărârea Tribunalului
         din 10 iunie 2009, ArchiMEDES/Comisia (T‑396/05 și T‑397/05), precum și Hotărârea Curții din 18 noiembrie 2010, ArchiMEDES/Comisia
         (C‑317/09 P), Hotărârea Tribunalului din 17 decembrie 2010, Comisia/Acentro Turismo (T‑460/08, Rep., p. II‑6351), și Hotărârea
         Tribunalului din 16 decembrie 2010, Systran și Systran Luxembourg/Comisia (T‑19/07, Rep., p. II‑6083). A se vedea nota de
         subsol 10, „Clause compromissoire”, în Europe, ianuarie 2011, p. 19.
      
      20 –	Observăm că principala diferență dintre prima și a doua situație se întemeiază pe autoritatea de lucru judecat pe care
         o are, în opinia noastră, hotărârea Tribunalului în prima ipoteză. În cea de a doua ipoteză, hotărârea are o autoritate considerabilă
         în privința faptelor, dar nu stabilește în mod definitiv concluziile juridice care decurg din faptele relevante din punct
         de vedere juridic ale cauzei, potrivit unei norme de drept național. 
      
      21 –	A se vedea Hotărârea Tribunalului din 21 aprilie 2004, M/Curtea de Justiție (T‑172/01, Rec., p. II‑1075), precum și Hotărârea
         din 14 aprilie 2005, Gaki‑Kakouri/Curtea de Justiție (C‑243/04 P). A se vedea de asemenea, cu privire la jurisprudența Tribunalului
         Funcției Publice, Hotărârea din 14 octombrie 2010, W/Comisia (F‑86/09, nepublicată încă în Repertoriu), cu privire la analiza
         noțiunii de acces la căsătoria civilă și a implicațiilor dispozițiilor din ordinea juridică a unui stat terț. În domeniul
         ajutoarelor de stat, a se vedea în special Hotărârea Tribunalului din 3 martie 2010, Bundesverband deutscher Banken/Comisia
         (T‑163/05, Rep., p. II‑387), în care Tribunalul a trebuit să examineze dispozițiile din dreptul național pentru a stabili
         existența unui avantaj. 
      
      22 –	În ceea ce privește statutul de avocat, a se vedea Ordonanța Tribunalului din 28 februarie 2005, ET/OAPI – Aparellaje eléctrico
         (UNEX) (T‑445/04, Rec., p. II‑677, punctele 7 și 9), Hotărârea Tribunalului din 27 septembrie 2005, Cargo Partner/OAPI (CARGO
         PARTNER) (T‑123/04, Rec., p. II‑3979, punctele 20 și 22), Ordonanța Tribunalului din 9 septembrie 2004, Alto de Casablanca/OAPI
         – Bodegas Chivite (VERAMONTE) (T‑14/04, Rec., p. II‑3077, punctul 11), Hotărârea Tribunalului din 8 iunie 2005, Wilfer/OAPI
         (ROCKBASS) (T‑315/03, Rec., p. II‑1981, punctul 11), și Hotărârea din 3 februarie 2010, Enercon/OAPI – Hasbro (ENERCON) (T‑472/07,
         punctele 12-15), precum și Ordonanța din 10 iulie 2009, Hasbro (C‑59/09 P).
      
      23 –	De exemplu, la punctul 82 din Hotărârea din 11 septembrie 2008, Unión General de Trabajadores de la Rioja (C‑428/06-C‑434/06,
         Rep., p. I‑6747, denumită în continuare „Hotărârea UGT‑Rioja”), Curtea a statuat că „normele aplicabile, astfel cum sunt interpretate
         de instanțele naționale, sunt cele care determină limitele competențelor unei entități infrastatale și trebuie luate în considerare
         pentru a verifica dacă aceasta din urmă dispune de o autonomie suficientă”. 
      
      24 –	La punctele 98-100 din hotărârea atacată, Tribunalul a procedat la interpretarea dispozițiilor naționale menționate în
         coroborare cu dispozițiile Cartei Organizației Națiunilor Unite. Nu revine instanței Uniunii, în cadrul competenței exclusive
         prevăzute la articolul 220 CE, sarcina să controleze legalitatea unui astfel de act adoptat de organul internațional. A se
         vedea Hotărârea din 3 septembrie 2008, Kadi și Al Barakaat International Foundation/Consiliul și Comisia (C‑402/05 P și C‑415/05 P,
         Rep., p. I‑6351, punctul 287). Pe de altă parte, în ceea ce privește calificarea Gibraltarului drept „teritoriu de peste mări”
         în dreptul constituțional britanic, reținută de Tribunal la punctul 5 din hotărârea atacată, trebuie să se constate că Ministerul
         Afacerilor Externe spaniol utilizează aceeași calificare. A se vedea în această privință „The Question of Gibraltar”, Gobierno
         de España, Ministerio de asuntos exteriores y de cooperación, Madrid, 2008, p. 15.
      
      25 –	Hotărârea din 6 septembrie 2006, Portugalia/Comisia (C‑88/03, Rec., p. I‑7115, denumită în continuare „Hotărârea Azore”).
      
      26 –	Trebuie subliniat faptul că întinderea geografică a Gibraltarului face obiectul unei contestări între Regatul Unit și Regatul
         Spaniei, întrucât acesta din urmă nu recunoaște apartenența istmului care unește stânca Gibraltar de Peninsula Iberică la
         teritoriul cedat Coroanei Britanice de Regatul Spaniei în temeiul Tratatului de la Utrecht din anul 1713.
      
      27 –	La data înființării Comunității Economice Europene în anul 1957, dispoziția de la alineatul (4) menționat nu viza nicio
         situație concretă, consacrând mai curând o formă de solicitare de principiu, moștenire din Tratatul CECO, care conținea o
         precizare identică la articolul 79, precizare care, în anul 1951, era menită să acopere cazul Saarului. Aderarea Regatului
         Unit la Comunități a permis acestei dispoziții să dobândească un efect util. A se vedea în acest sens Ziller, J., „Champ d’application
         du droit communautaire”, în Juris Classeur, ed. 1991, nr. 36.
      
      28 –	(JO 1972, L 73, p. 14). Prin urmare, Gibraltarul beneficiază de un tratament derogatoriu. A se vedea de asemenea Raportul
         special nr. 2/93 al Curții de Conturi privind teritoriul vamal comunitar (JO 1993, C 347). Trebuie subliniat faptul că, deși
         nu este prevăzută nicio derogare explicită în ceea ce privește normele de concurență, excluderea Gibraltarului din uniunea
         vamală determină restricții ratione materiae în acest domeniu. A se vedea în această privință Concluziile avocatului general Tizzano prezentate în cauza în care s‑a pronunțat
         Hotărârea din 23 septembrie 2003, Comisia/Regatul Unit (C‑30/01, Rec., p. I‑9481). 
      
      29 –	A se vedea Hotărârea din 12 septembrie 2006, Spania/Regatul Unit (C‑145/04, Rec., p. I‑7917, punctele 14-19).
      
      30 –	A se vedea Hotărârea Spania/Regatul Unit, citată anterior (punctele 14-19).
      
      31 –	Lincoln, S., „The Legal Status of Gibraltar, Whose Rock is it anyway ?”, în Fordham International Law Journal, 1994-1995, volumul 18, nr.1-5, p. 285-330, p. 319. 
      
      32 –	În preambul se arată că „this order […] gives the people of Gibraltar that degree of self‑government which is compatible
         with British sovereignty of Gibraltar and with the fact that the United Kingdom remains fully responsible for Gibraltar’s
         external relations”. 
      
      33 –	Celelalte două referendumuri au avut loc în anul 1967 și în anul 2002. Observăm că nu este aplicabilă în speță Constituția
         din anul 2007.
      
      34 –	Lombart, L., „Gibraltar et le droit à autodétermination – perspectives actuelles”, în Annuaire français du droit international, LIII ‑2007, p.157.
      
      35 –	Hotărâre citată la nota de subsol 25.
      
      36 –	Concluziile prezentate în cauza Azore (citată la nota de subsol 25, punctul 54).
      
      37 –	Hotărârea Azore, citată anterior (punctele 67 și 68).
      
      38 –	Hotărârea UGT‑Rioja, citată anterior (punctul 51).
      
      39 –	Observăm că, în statele cu o descentralizare simetrică, care constituie un model al suveranității fiscale partajate, nu
         există un sistem de referință comun la nivel național. Astfel, într‑un sistem cu descentralizare simetrică, cum este un stat
         federal, puterile sunt distribuite în mod uniform. În schimb, descentralizarea asimetrică vizează un model în care există
         entități infrastatale care beneficiază de puteri autonome, restul teritoriului statului membru fiind supus unui regim general.
         A se vedea argumentele invocate de Comisie la punctele 22-24 din Hotărârea Azore, citată anterior, precum și argumentația
         Curții, la punctele 64-65 din aceeași hotărâre.
      
      40 –	Considerăm că noțiunea de entitate intra- sau infrastatală în contextul ajutorului de stat se referă la subiecte de drept
         public, altele decât statele suverane.
      
      41 –	Hotărârea din 24 noiembrie 1992, Poulsen și Diva Navigation (C‑286/90, Rec., p. I‑6019), Hotărârea din 5 iulie 1994, Anastasiou
         și alții (C‑432/92, Rec., p. I‑3087, punctul 43), Hotărârea din 2 august 1993, Levy (C‑158/91, Rec., p. I‑4287, punctul 19),
         Hotărârea din 9 august 1994, Franța/Comisia (C‑327/91, Rec., p. I‑3641, punctul 25). A se vedea de asemenea Hotărârea Tribunalului
         din 22 ianuarie 1997, Opel Austria/Consiliul (T‑115/94, Rec., p. II‑39, punctele 79 și 90-93). 
      
      42 –	Hotărârea din 16 iunie 1998 (C‑162/96, Rec., p. I‑3655). Principiul respectării dreptului internațional a fost reafirmat
         recent în Hotărârea din 3 septembrie 2008, Kadi și Al Barakaat International Foundation/Consiliul și Comisia (C‑402/05 P și
         C‑415/05 P, Rep., p. I‑6351, punctul 291). 
      
      43 –	A se vedea Hotărârea Azore, citată anterior (punctul 57).
      
      44 –	A se vedea în acest sens, în special, Hotărârea din 1 iunie 1994, Comisia/Brazzelli Lualdi și alții (C‑136/92 P, Rec.,
         p. I‑1981, punctul 59), Hotărârea din 26 octombrie 2006, Koninklijke Coöperatie Cosun/Comisia (C‑68/05 P, Rec., p. I‑10367,
         punctul 96), precum și Hotărârea din 12 noiembrie 2009, SGL Carbon/Comisia (C‑564/08 P, Rep., p. I‑191*, punctul 22).
      
      45 –	Hotărârea din 17 decembrie 1959, Société des fonderies de Pont-à-Mousson/Înalta Autoritate (14/59, Rec., p. 445). A se
         vedea de asemenea, ex multis, Hotărârea din 9 septembrie 2004, Spania/Comisia (C‑304/01, Rec., p. I‑7655, punctul 31), Hotărârea din 14 decembrie 2004,
         Swedish Match (C‑210/03, Rec., p. I‑11893, punctul 70), și Hotărârea din 14 aprilie 2005, Belgia/Comisia (C‑110/03, Rec.,
         p. I‑2801, punctul 71).
      
      46 –	Hotărârea Azore, citată anterior (punctul 67), precum și Hotărârea UGT‑Rioja, citată anterior (punctul 51).
      
      47 –	Hotărârea din 7 ianuarie 2004, Aalborg Portland și alții/Comisia (C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P
         și C‑219/00 P, Rec., p. I‑123, punctul 50).
      
      48 –	Hotărârea din 6 aprilie 2006, General Motors/Comisia (C‑551/03 P, Rec., p. I‑3173, punctul 54).
      
      49 –	Hotărârea UGT‑Rioja, citată anterior (punctul 129). 
      
      50 –	Hotărârea UGT‑Rioja, citată anterior (punctele 53-60): „Contrar susținerilor Comisiei, la punctele 58 și 66 din Hotărârea
         Portugalia/Comisia, citată anterior, nu se instituie nicio condiție prealabilă punerii în aplicare a celor trei criterii precizate
         la punctul 67 din aceeași hotărâre”.
      
      51 –	A se vedea în special Hotărârea din 9 septembrie 2008, FIAMM și FIAMM Technologies/Consiliul și Comisia (C‑120/06 P și
         C‑121/06 P, Rep., p. I‑6513, punctul 90).
      
      52 –	Șase aspecte ale motivul unic de recurs invocat de Comisie și al optulea motiv de recurs invocat de Regatul Spaniei.
      
      53 –	Carlos dos Santos, A., „Aides d’État, Code de conduite et concurrence fiscale dans l’Union européenne”, în Revue internationale de Droit Économique, 2004, p. 9-45. 
      
      54 –	Raportul OCDE – concurență fiscală prejudiciabilă, punctul 47.
      
      55 –	Potrivit raportului OCDE, patru factori esențiali contribuie la identificarea regimurilor fiscale preferențiale prejudiciabile:
         a) cota de impozitare aplicată efectiv de regim asupra veniturilor este scăzută sau zero, b) regimul este „limitat”, c) funcționarea
         sistemului nu este transparentă și d) țara care aplică acest regim nu procedează la un schimb real de informații cu celelalte
         țări.
      
      56 –	Pinto, C., Tax Competition and EU Law, p. 1.
      
      57 –	Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European și Comitetul Economic și Social European – Politica fiscală a
         Uniunii Europene – priorități pentru anii următori, COM(2001) 260 final, punctul 2.3.
      
      58 –	Comunicarea (2001) 260, punctul 2.4. Cu toate acestea, în cursul negocierilor de aderare, Republica Finlanda și‑a asumat
         față de statele membre angajamentul că nu va permite ca Insulele Åland să se transforme într‑un paradis fiscal. A se vedea
         Kuosmanen, A., Finland’s Journey to the European Union, Maastricht, 2001, p. 262 și 264.
      
      59 –	În cadrul adoptării Rezoluției Consiliului și a reprezentanților guvernelor statelor membre reuniți în cadrul Consiliului
         din 1 decembrie 1997 privind un cod de conduită în domeniul impozitării întreprinderilor (JO 1998, C 2, p. 2, denumit în continuare
         „codul de conduită”), Consiliul a recunoscut că o concurență loială putea avea efecte benefice. Din acest motiv, codul a fost
         elaborat în mod special pentru a identifica numai măsurile care denaturează localizarea activităților economice în Comunitate
         prin faptul că acestea se aplică numai nerezidenților și le acordă acestora un tratament fiscal mai favorabil decât cel aplicabil
         în mod normal în statul membru în cauză. Codul stabilește criterii de inventariere a acestor măsuri potențial prejudiciabile.
         În cadrul reuniunii „Ecofin” a Consiliului din 14 martie 2008, miniștrii de finanțe au definit „buna guvernanță” în domeniul
         fiscal ca fiind întemeiată pe principiile transparenței, schimbului de informații și concurenței fiscale loiale. De asemenea,
         Comisia a adoptat în anul 2008 o comunicare în acest sens. A se vedea Lambert, Th., „Réflexions sur la concurrence fiscale”,
         în Recueil Dalloz, 2010, p. 1733.
      
      60 –	Schön, W., „The European Commission Report”, în European Taxation, 2002.
      
      61 –	Concluziile Consiliului „Ecofin” din 1 decembrie 1997 privind politica fiscală (JO 1998, C 2, p. 1). Pachetul conținea
         un cod de conduită în domeniul impozitării întreprinderilor, o propunere de directivă privind impozitarea economiilor, precum
         și o propunere de directivă privind un sistem comun de impozitare, aplicabil plăților de dobânzi și de redevențe efectuate
         între societăți asociate din state membre diferite.
      
      62 –	Rezoluția Consiliului și a reprezentanților guvernelor statelor membre reuniți în cadrul Consiliului din 1 decembrie 1997
         privind un cod de conduită în domeniul impozitării întreprinderilor (JO 1998, C 2, p. 2). În temeiul acestui cod de conduită,
         Comisia și‑a asumat angajamentul de a publica Liniile directoare pentru aplicarea normelor privind ajutoarele de stat în cazul
         măsurilor referitoare la impozitarea directă. A se vedea Comunicarea Comisiei privind aplicarea normelor privind ajutorul
         de stat în cazul măsurilor referitoare la impozitarea directă a activităților economice (JO 1998, C 384, p. 3, Ediție specială,
         08/vol. 3, p. 151).
      
      63 –	Aceste condiții sunt asigurate în domeniul impozitării întreprinderilor atunci când toate țările aplică aceeași cotă marginală
         efectivă de impozitare (marginal effective tax rate, METR) în scopul impozitării ultimei unități a investiției transfrontaliere.
         
      
      64 –	Vording, H., „A Level Playing Field for Business Taxation in Europe”, în European Taxation, noiembrie 1999.
      
      65 –	Astfel cum a constatat Consiliul la punctul J din codul de conduită, „o parte dintre măsurile fiscale prevăzute de cod
         sunt susceptibile să intre în domeniul de aplicare al dispozițiilor [...] din tratat referitoare la ajutoarele de stat”.
      
      66 –	Carlos dos Santos, A., „Aides d’État, Code de conduite et concurrence fiscale”, op. cit., p. 29. 
      
      67 –	A se vedea Carlos dos Santos, A., L’Union européenne et la régulation de la concurrence fiscale, Bruxelles, 2009, p. 428.
      
      68 –	A se vedea, cu privire la diferențele și asemănările dintre regimul prevăzut de codul de conduită și schema ajutoarelor
         de stat, Carlos dos Santos, A., „Aides d’État, code de conduite et concurrence fiscale”, op. cit., p. 30 și urm. 
      
      69 –	Primul aspect al motivului unic invocat de Comisie.
      
      70 –	A se vedea în special Hotărârea din 7 septembrie 2004, Manninen (C‑319/02, Rec., p. I‑7477, punctul 19), Hotărârea din
         6 martie 2007, Meilicke și alții (C‑292/04, Rep., p. I‑1835, punctul 19), Hotărârea din 24 mai 2007, Holböck (C‑157/05, Rep.,
         p. I‑4051, punctul 21), și Hotărârea din 11 octombrie 2007, ELISA (C‑451/05, Rep., p. I‑8251, punctul 68). A se vedea de asemenea
         Hotărârea din 8 martie 2001, Metallgesellschaft și alții (C‑397/98 și C‑410/98, Rec., p. I‑1727, punctul 37), Hotărârea din
         13 decembrie 2005, Marks & Spencer (C‑446/03, Rec., p. I‑10837, punctul 29), Hotărârea din 12 septembrie 2006, Cadbury Schweppes
         și Cadbury Schweppes Overseas (C‑196/04, Rec., p. I‑7995, punctul 40), și Hotărârea din 13 martie 2007, Test Claimants in
         the Thin Cap Group Litigation (C‑524/04, Rep., p. I‑2107, punctul 25).
      
      71 –	A se vedea în doctrină Schön, W., „Taxation and State aid Law in the European Union”, în CMLR, 36(1999), p. 911, O’Brien, M., „Company taxation, State aid and fundamental freedoms”, în ELRev, 2005, p. 209, și Quigley, C., European State Aid Law, 2009, p. 65.
      
      72 –	A contrario, în cazul în care autoritățile au o putere discreționară, este vorba despre măsuri „specifice”. A se vedea Hotărârea din
         26 septembrie 1996, Franța/Comisia (C‑241/94, Rec., p. I‑4551).
      
      73 –	Doctrina a ilustrat reticența Comisiei în aplicarea codului la măsurile fiscale generale clasice, ca în cazul Irlandei,
         care a introdus o cotă de impozitare de 12,5 %, net inferioară cotei din celelalte state membre, dar care, cu toate acestea,
         nu pare să intre în domeniul de aplicare al codului, cu excepția situației în care s‑ar demonstra caracterul prejudiciabil
         al acesteia. A se vedea Carlos dos Santos, A., „Aides d’État, Code de conduite et concurrence fiscale”, op. cit., p. 35.
      
      74 –	A se vedea Carlos dos Santos, A., L’Union européenne et la régulation de la concurrence fiscale,op. cit., p. 501.
      
      75 –	Hotărârea din 12 iulie 1973, Comisia/Germania (70/72, Rec., p. 813). A se vedea de asemenea Nicolaides, Ph., „Fiscal Aid
         in the EC, A Critical Review of Current Practice”, în World Competition, 24(3) 2001, p. 319-342. 
      
      76 –	Hotărârea din 15 decembrie 2005, Italia/Comisia (C‑66/02, Rec., p. I‑10901, punctul 10), Hotărârea din 15 decembrie 2005,
         Unicredito Italiano (C‑148/04, Rec., p. I‑11137, punctul 49), și Hotărârea din 10 ianuarie 2006, Cassa di Risparmio di Firenze
         și alții (C‑222/04, Rec., p. I‑289, punctul 135). Considerăm că definiția adoptată astfel de jurisprudență este prea vastă,
         întrucât, în general, măsurile fiscale nu se aplică tuturor întreprinderilor, ci numai acelora care îndeplinesc anumite condiții.
         Astfel, de exemplu, o reformă a impozitării societăților de capitaluri nu poate fi calificată drept o măsură care nu are caracter
         general numai pentru că de aceasta nu beneficiază societățile de persoane sau întreprinzătorii individuali. A se vedea Schön,
         W., Die „Auswirkungen des gemeinschaftsrechtlichen Beihilferechts auf das Steuerrecht”, Österreichischer Juristentag (Hrsg.):
         Verhandlungen des Siebzehnten Österreichischen Juristentages, Viena, 2009, IV/2 Steuerrecht, Viena, Manzsche Verlags- und
         Universitätsbuchhandlung, 2010, p. 21-46. 
      
      77 –	Waelbroeck D., „La condition de sélectivité de la mesure”, în Aides d’État, 2005, p. 90. 
      
      78 –	„Les aides d’État sous forme fiscale”, în Revue de droit fiscal, nr. 48, 2008. În plus, trebuie să se arate că, în cadrul ședinței, agentul Comisiei a afirmat că, în domeniul fiscalității
         directe, statele membre trebuie să adopte o politică de neutralitate fiscală.
      
      79 –	A se vedea Nicolaides, Ph., „Fiscal Aid in the EC”, op. cit., p. 332 și 333. Potrivit autorului, din punct de vedere economic, nicio măsură fiscală de stat nu este neutră, întrucât aceasta
         schimbă condițiile comportamentului economic al operatorilor pe piață. În plus, efectele unei măsuri fiscale depind de împrejurări
         specifice, caracteristice subiectelor în cauză. Din acest fapt rezultă că orice sistem de fiscalitate directă se întemeiază
         în mod necesar pe opțiuni politice discreționare, care au efecte economice diferite în funcție de întreprinderile în cauză.
         A se vedea de asemenea Carlos dos Santos, A., L’Union européenne et la régulation de la concurrence fiscale, op. cit., p. 47, nota de subsol 100, care amintește că neutralitatea fiscală este întotdeauna o neutralitate relativă.
      
      80 –	Observăm că, exceptând situația în care sistemul este complet uniform, o diferență de tratament între întreprinderi pe
         alte criterii decât cele sectoriale sau regionale poate totuși să conducă la încălcarea altor dispoziții din tratat. A se
         vedea Hotărârea din 28 ianuarie 1986, Comisia/Franța (270/83, Rec., p. 273).
      
      81 –	Merola, M., Capelletti, L., „Une analyse des derniers développements en matière d’aides d’États fiscales”, în Fiscalité européenne, Bruylant, Bruxelles, p. 87.
      
      82 –	A se vedea în special Hotărârea din 23 martie 2006, Enirisorse (C‑237/04, Rec., p. I‑2843, punctele 38 și 39 și jurisprudența
         citată). A se vedea de asemenea Hotărârea din 17 noiembrie 2009, Presidente del Consiglio dei Ministri (C‑169/08, Rep., p. I‑10821,
         punctul 52).
      
      83 –	Hotărârea din 15 martie 1994, Banco Exterior de España (C‑387/92, Rec., p. I‑877, punctul 13), Hotărârea din 29 iunie 1999,
         DM Transport (C‑256/97, Rec., p. I‑3913, punctul 19), Hotărârea din 14 septembrie 2004, Spania/Comisia (C‑276/02, Rec., p. I‑8091,
         punctul 24), Hotărârea din 8 noiembrie 2001, Adria‑Wien Pipeline și Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke (C‑143/99, Rec.,
         p. I‑8365, punctul 38), și Hotărârea din 15 iunie 2006, Air Liquide Industries Belgium (C‑393/04 și C‑41/05, Rec., p. I‑5293,
         punctul 29). 
      
      84 –	Cu privire la relevanța constatării avantajului în examinarea selectivității: a se vedea Hotărârea din 8 noiembrie 2001,
         Adria‑Wien Pipeline și Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke, citată anterior, punctul 41, Hotărârea din 13 februarie 2003,
         Spania/Comisia (C‑409/00, Rec., p. I‑1487, punctul 47), Hotărârea Azore, citată anterior, punctele 54-56, Hotărârea UGT‑Rioja,
         citată anterior, punctul 46, precum și Hotărârea British Aggregates/Comisia, citată anterior (punctul 82).
      
      85 –	Nicolaides, Ph., „Fiscal Aid in the EC”, op. cit., p. 325. 
      
      86 –	A se vedea, de asemenea, Carlos dos Santos, A., L’Union européenne et la régulation, op. cit., p. 506.
      
      87 –	Examinarea criteriului selectivității este distinctă de examinarea avantajului, chiar dacă, potrivit jurisprudenței, „pentru
         a aprecia selectivitatea unei măsuri, trebuie să se examineze dacă, în cadrul unui regim juridic determinat, această măsură
         constituie un avantaj pentru anumite întreprinderi în raport cu altele” (a se vedea Hotărârea British Aggregates/Comisia,
         citată anterior, punctul 82). După cum rezultă de la punctul 12 din Comunicarea din 1998, posibilitatea de a motiva caracterul
         selectiv pe baza caracterului general al regimului face parte din aprecierea selectivității.
      
      88 –	Acest fapt este relevant în special în perspectiva unei eventuale rambursări a unui ajutor prezumat nelegal.
      
      89 –	Hotărârea din 1 decembrie 1998, Ecotrade (C‑200/97, Rec., p. I‑7907, punctul 43), și Hotărârea Tribunalului din 13 iunie
         2000, EPAC/Comisia (T‑204/97 și T‑270/97, Rec., p. II‑2267, punctul 80).
      
      90 –	A se vedea Comunicarea Comisiei privind aplicarea articolelor 87 și 88 din Tratatul CE ajutorului de stat sub formă de
         garanții (JO 2000, C 71, p. 14, Ediție specială, 08/vol. 3, p. 158). Potrivit Comisiei, beneficiul unei garanții de stat constă
         în faptul că statul suportă riscul asociat garanției, care ar trebui în mod normal să fie remunerat. Atunci când statul renunță
         la o asemenea remunerație, există atât un beneficiu pentru întreprindere, cât și o pierdere de resurse publice. A se vedea
         punctul 2.1.2 din comunicare. 
      
      91 –	Hotărârea din 5 octombrie 2000, Germania/Comisia (C‑288/96, Rec., p. I‑8237), punctul 30 și următoarele.
      
      92 –	Hotărârea Tribunalului din 21 mai 2010, Franța și alții/Comisia (T‑425/04, T‑444/04, T‑450/04 și T‑456/04, Rec., p. II‑2099).
         Cu toate acestea, declarațiile trebuie să fie suficient de clare, precise și ferme pentru a manifesta existența unui angajament
         credibil al statului. Trebuie precizat că Hotărârea Franța/Comisia, citată anterior, a făcut obiectul unui recurs înregistrat
         sub numărul C‑399/10 P. 
      
      93 –	Hotărârea din 22 iunie 2006 (C‑182/03 și C‑217/03, Rec., p. I‑5479, punctul 95). 
      
      94 –	În ceea ce privește impozitarea persoanelor fizice, aceeași constatare este valabilă pentru jurisdicțiile fiscale în care
         se aplică impozitarea averii celor mai bogați contribuabili. Nu este posibil să se considere că acei contribuabili care nu
         sunt impozabili ca urmare a pragului stabilit beneficiază de vreun avantaj.
      
      95 –	Hotărârea Tribunalului din 27 ianuarie 1998, Ladbroke Racing/Comisia (T‑67/94, Rec., p. II‑1). A se vedea de asemenea Concluziile
         noastre prezentate în cauzele conexate C‑78/08-C‑80/08, Paint Graphos și alții. 
      
      96 –	De altfel, astfel cum am arătat deja mai sus, este probabil ca regimul în cauză să nu intre niciodată în vigoare.
      
      97 –	Trebuie remarcat că, în Raportul privind implementarea Comunicării Comisiei cu privire la aplicarea normelor privind ajutoarele
         de stat în cazul măsurilor legate de impozitarea directă a întreprinderilor [C(2004) 434], Comisia a indicat că era foarte
         posibil ca o măsură calificată drept prejudiciabilă potrivit codului de conduită să nu se încadreze în noțiunea de ajutor
         de stat (a se vedea punctul 66 din raportul menționat).
      
      98 –	În cadrul ședinței, reprezentantul Government of Gibraltar a confirmat faptul că o mare parte dintre întreprinderile înregistrate
         în Gibraltar se limitează la a deține active reprezentând reședințe secundare, iahturi sau ambarcațiuni. Din moment ce nu
         există nici activitate comercială, nici profituri, acestea nu sunt subiecte impozabile, indiferent de regimul fiscal considerat.
         Prin urmare, situația acestora nu intră sub incidența dreptului concurenței. 
      
      99 –	Cu toate acestea, trebuie să se recunoască, în același timp, că un teritoriu de aproximativ 5 km² cu o populație de aproximativ
         27 500 de persoane dispune de foarte puține opțiuni în ceea ce privește strategia sa de dezvoltare economică. 
      
      100 –	Hotărârea Azore, citată anterior (punctul 54).
      
      101 –	Hotărârea Adria‑Wien Pipeline și Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke, citată anterior. 
      
      102 –	Hotărârea UGT‑Rioja, citată anterior.
      
      103 –	Cu toate acestea, măsurile se pot dovedi inclusiv selective, fără a fi în mod oficial limitate la anumite sectoare. A se
         vedea Decizia Comisiei din 17 februarie 2003 privind regimul centrelor de coordonare belgiene (JO L 282). Potrivit jurisprudenței,
         nici numărul mare de întreprinderi beneficiare, nici diversitatea și importanța sectoarelor industriale de care aparțin aceste
         întreprinderi nu garantează caracterul general al unei măsuri. A se vedea, în legătură cu acest subiect, Rossi‑Maccanico,
         P., „Community Review of direct Business Tax Measures”, în EStAL, 4/2009, p. 497. Doctrina subliniază faptul că un sistem care se aplică aproape tuturor operatorilor nu poate fi considerat
         selectiv. A se vedea Schön, W., „Auswirkungen des gemeinschaftsrechtlichen Beihilferechts auf das Steuerrecht”, op. cit., p. 29.
      
      104 –	Pentru detalii privind selectivitatea, a se vedea, ex multis, Waelbroeck D., „La condition de sélectivité de la mesure”, op. cit.
      105 –	Concluziile avocatului general Mengozzi prezentate în cauza care a condus la pronunțarea Hotărârii British Aggregates/Comisia,
         citată anterior, punctul 82.
      
      106 –      A se vedea Rossi‑Maccanico, P., „Community Review of direct Business Tax Measures”, op. cit., p. 497.
      
      107 –	În acest sens, Hotărârea din 17 martie 1993, Sloman Neptun (C‑72/91 și C‑73/91, Rec., p. I‑887, punctul 21). A se vedea
         Hotărârea din 13 februarie 2003, Spania/Comisia (C‑409/00, Rec., p. I‑1487, punctul 52). O parte a doctrinei a sugerat chiar
         că nu poate exista un avantaj în sensul articolului 87 alineatul (1) CE dacă măsura decurge din economia generală a sistemului:
         a se vedea în acest sens Schön, W., „Auswirkungen des gemeinschaftsrechtlichen Beihilferechts auf das Steuerrecht”, op. cit.
      108 –	Concluziile prezentate în cauza C‑72/91, Sloman Neptun, citată anterior (punctul 50).
      
      109 –	Cu privire la abordarea OCDE, a se vedea First Survey on State Aids in the European Community, Commission of the European Communities, Luxembourg, Office of Official Publications, 1989, p. 6-8 și 13: „tax expenditure
         is usually defined as a departure from the generally accepted or benchmark tax structure, which produces a favourable tax
         treatment of particular types of activities or groups of payers” . 
      
      110 –	Comunicarea din 1998, punctul 16. 
      
      111 –	Bacon, „State Aids and General Measures”, în YEL, 1997, vol. 17 (ed. Barav and Wyatt), Clarendon Press, Oxford, p. 269-321, Schön, W., „Taxation and State aid Law in the
         European Union”, op. cit., p. 911-936. 
      
      112 –	Schön, W., „Taxation and State aid Law in the European Union”, op. cit., p. 911-936.
      
      113 –	Concluziile avocatului general Colomer prezentate în cauza Italia/Comisia (Hotărârea din 19 mai 1999, C‑6/97, Rec., p. I‑2981,
         punctul 27). 
      
      114 –	Concluziile avocatului general La Pergola prezentate în cauza Belgia/Comisia (Hotărârea din 17 iunie 1999, cunoscută sub
         numele „Maribel”, C‑75/97, Rec., p. I‑3671).
      
      115 –	Nicolaides, Ph., „Fiscal Aid in the EC. A Critical Review of Current Practice”, op. cit., p. 319-342. 
      
      116 –	A se vedea Bousin, J., și Piernas, J., „Developments in the Notion of Selectivity” în EStAL, 4/2008, p. 634 și urm.
      
      117 –	A se vedea de asemenea, în legătură cu acest subiect, Aldestam, M., EC State aid rules applied to taxes, Uppsala, 2005, p. 182. 
      
      118 –	Al doilea și al treilea aspect ale motivului unic al recursului formulat de Comisie.
      
      119 –	Comisia se referă la punctele 170-174 din hotărârea atacată, precum și la punctele 143-146.
      
      120 –	A se vedea în special Hotărârea British Aggregates/Comisia, citată anterior. 
      
      121 –	Comisia se referă la punctele 145 și 146, precum și la punctele 171-174 din hotărârea atacată.
      
      122 –	A se vedea în special Hotărârea din 11 septembrie 2008, Germania/Kronofrance (C‑75/05 P și C‑80/05 P, Rec., p. I‑6619,
         punctul 60), și Hotărârea din 2 decembrie 2010, Holland Malt/Comisia (C‑464/09 P, Rep., p. I‑12443, punctul 46).
      
      123 –	Hotărârea din 28 iunie 2005, Dansk Rørindustri (C‑189/02 P, Rec., p. I‑5425, punctele 211-213). A se vedea de asemenea
         Hotărârea Tribunalului din 9 iulie 2003, Cheil Jedang (T‑220/00, Rec., p. II‑2473, punctul 77). În domeniul ajutoarelor de
         stat, a se vedea Hotărârea din 13 februarie 2003, Spania/Comisia (C‑409/00, Rec., p. I‑1487, punctul 95), Hotărârea din 29
         aprilie 2004, Italia/Comisia (C‑91/01, Rec., p. I‑4355, punctul 45), și Hotărârea din 26 septembrie 2002, Spania/Comisia (C‑351/98,
         Rec., p. I‑8031, punctul 53). A se vedea de asemenea Hotărârea Tribunalului din 8 iulie 2004, Technische Glaswerke (T‑198/01,
         Rec., p. II‑2717, punctul 149), Hotărârea din 18 noiembrie 2004, Ferriere Nord (T‑176/01, Rec., p. II‑3931, punctul 134),
         și Hotărârea din 14 octombrie 2004, Pollmeier Malchow (T‑137/02, Rec., p. II‑3541, punctul 54). 
      
      124 –	Hotărârea din 5 octombrie 2000, Germania/Comisia (C‑288/96, Rec., p. I‑8237, punctul 62), Hotărârea Germania și alții/Kronofrance,
         citată anterior (punctul 61), și Hotărârea Holland Malt/Comisia, citată anterior (punctul 47). 
      
      125 –	O astfel de abordare a fost uneori propusă în doctrină. Argumentul decisiv pentru respingerea acesteia se întemeiază pe
         incompatibilitatea sa cu partajarea competențelor între statele membre și Uniune în domeniul fiscalității directe. A se vedea
         Carlos dos Santos, A., L’Union européenne et la régulation,op. cit., p. 505-508 și p. 522-528.
      
      126 –	Hotărârea British Aggregates/Comisia, citată anterior, punctele 84 și 85 și jurisprudența citată.
      
      127 –	Al patrulea și al cincilea aspect ale motivului unic invocat de Comisie.
      
      128 –	Comisia se referă la punctele 175-183 din hotărârea atacată.
      
      129 –	Hotărârea din 21 septembrie 2006, JCB Service/Comisia (C‑167/04 P, Rec., p. I‑8935, punctul 107 și jurisprudența citată),
         și Hotărârea din 10 mai 2007, SGL Carbon/Comisia (C‑328/05 P, Rec., p. I‑3921, punctul 41 și jurisprudența citată).
      
      130 –	A se vedea în special Hotărârea JCB Service/Comisia, citată anterior (punctul 106 și jurisprudența citată), precum și Hotărârea
         SGL Carbon/Comisia, citată anterior (punctul 41 și jurisprudența citată).
      
      131 –	Hotărârea din 29 aprilie 2004, Țările de Jos/Comisia (C‑159/01, Rec., p. I‑4461, punctul 43). 
      
      132 –	Hotărârea din 2 iulie 1974, Italia/Comisia (173/73, Rec., p. 709).
      
      133 –	Comisia se referă la punctele 170-174 din hotărârea atacată.
      
      134 –	Al zecelea și al unsprezecelea motiv de recurs invocate de Regatul Spaniei.
      
      135 –	Hotărârea din 16 iulie 2009, Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland/Comisia (C‑385/07 P, Rep., p. I‑6155, punctul
         177).
      
      136 –	A se vedea în special decizia Curții Europene a Drepturilor Omului privind admisibilitatea cererii nr. 55346/00 prezentate
         de Ayuntamiento de Mula împotriva Spaniei, decizia parțială privind admisibilitatea cererilor nr. 48391/99 și nr. 48392/99
         prezentate de Christos Hatzitakis și de primăriile din Thermaikos și din Mikra împotriva Greciei.
      
      137 –	Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, proclamată la 7 decembrie 2000 la Nisa (JO C 364, p. 1, denumită în
         continuare „carta”).
      
      138 –	A se vedea în acest sens Hotărârea din 17 decembrie 1998, Baustahlgewebe/Comisia (C‑185/95 P, Rec., p. I‑8417, punctul
         21), și Hotărârea din 1 iulie 2008, Chronopost și La Poste/UFEX și alții (C‑341/06 P și C‑342/06 P, Rep., p. I‑4777, punctul
         45).
      
      139 –	Hotărârea din 15 mai 1986, Johnston (222/84, Rec., p. 1651, punctele 18 și 19), Hotărârea din 15 octombrie 1987, Heylens
         și alții (222/86, Rec., p. 4097, punctul 14), Hotărârea din 27 noiembrie 2001, Comisia/Austria (C‑424/99, Rec., p. I‑9285,
         punctul 45), Hotărârea din 25 iulie 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Consiliul (C‑50/00 P, Rec., p. I‑6677, punctul 39),
         și Hotărârea din 19 iunie 2003, Eribrand (C‑467/01, Rec., p. I‑6471, punctul 61).
      
      140 –	A se vedea în acest sens jurisprudența pronunțată în cadrul unor acțiuni în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, formulate
         împotriva statelor membre, în temeiul articolelor 226 CE și 228 CE, precum și garanțiile procedurale aplicabile.
      
      141 –	Citată anterior (punctele 176-179).
      
      142 –	Hotărârea Baustahlgewebe/Commission, citată anterior (punctul 19), Hotărârea din 15 iunie 2000, TEAM/Comisia (C‑13/99 P,
         Rec., p. I‑4671, punctul 36).
      
      143 –	A se vedea în acest sens Hotărârea din 25 ianuarie 2007, Sumitomo Metal Industries și Nippon Steel/Comisia (C‑403/04 P
         și C‑405/04 P, Rep., p. I‑729, punctul 116 și jurisprudența citată), precum și Ordonanța din 26 martie 2009, Efkon/Parlamentul
         European și Consiliul (C‑146/08 P, Rep., p. I‑49*, punctul 54).
      
      144 –	Hotărârea Limburgse Vinyl Maatschappij și alții/Comisia, citată anterior (punctul 188), și Hotărârea din 2 octombrie 2003,
         Thyssen Stahl/Comisia (C‑194/99 P, Rec., p. I‑10821, punctul 156).