CELEX: 62004CC0403
Language: da
Date: 2006-09-12 00:00:00
Title: Forslag til afgørelse fra generaladvokat Geelhoed fremsat den 12. september 2006. # Sumitomo Metal Industries Ltd (C-403/04 P) og Nippon Steel Corp. (C-405/04 P) mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber. # Appel - konkurrence - kartel - markedet for sømløse stålrør - beskyttelse af hjemmemarkederne - bevisbyrde og bevisførelse - varigheden af sagen for Retten. # Forenede sager C-403/04 P og C-405/04 P.

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT
      L.A. GEELHOED
      fremsat den 12. september 2006 1(1)
      
      Forenede sager C-403/04 P og C-405/04 P
      Sumitomo Metal Industries Ltd
      og
      Nippon Steel Corp.
      mod
      Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber
      »Appel af dom afsagt af Retten i Første Instans (Anden Afdeling) den 8. juli 2004, JFE Engineering Corp., Nippon Steel Corp.,
         JFE Steel Corp. og Sumitomo Metal Industries mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (forenede sager T-67/00, T-68/00,
         T-71/00 og T-78/00), hvorved Kommissionens beslutning 2003/382/EF af 8. december 1999 om en procedure i henhold til EF-traktatens
         artikel 81 (sag IV/E-1/35.860-B – Sømløse stålrør) delvis blev annulleret, og det bødebeløb, de sagsøgende parter var blevet pålagt, blev nedsat«
      Indhold
      I –   Indledning
      II – Den anfægtede beslutning
      III – Sagen for Retten i Første Instans og den appellerede dom
      IV – Retsforhandlingerne for Domstolen
      V –   Appellen fra Sumitomo
      A –   Appellens omfang
      B –   Første anbringende: fællesskabsretten blev tilsidesat, da det fastsloges, at artikel 81, stk. 1, EF blev overtrådt for så
         vidt angår projektledningsrørene
      
      1.     Rettens overvejelser
      2.     Appellantens argumenter
      a)     Bechers erklæringer
      b)     »Gruber+Weber«-argumentet
      c)     Vallourecs erklæringer
      3.     Kommissionens modargumenter
      a)     Indledende bemærkning
      b)     Argumentet om Bechers erklæring
      c)     Argumentet om omvendt bevisbyrde: »Gruber+Weber«-argumentet
      d)     Argumenterne om Verlucas erklæringer
      4.     Bedømmelse
      a)     Indledende bemærkninger
      b)     Verlucas erklæringer
      c)     Bechers erklæringer
      d)     »Gruber+Weber«-argumentet
      C –   Andet anbringende – sagsbehandlingstiden har været uforholdsmæssig lang
      1.     Appellantens argumenter
      2.     Kommissionens argumenter
      3.     Bedømmelse
      VI – Appellen fra Nippon Steel
      A –   Første anbringende: Retten har begået en retlig fejl ved at anvende et forkert beviskrav, selv om det er påvist, at Kommissionens
         anbringender ikke er forenelige med appellantens kommercielle interesser, og at de derfor er ulogiske
      
      1.     De relevante dele af den appellerede dom
      2.     Appellantens argumenter
      3.     Kommissionens argumenter
      4.     Bedømmelse
      B –   Andet anbringende: Retten har begået en retlig fejl ved at anvende et forkert beviskrav i en sag, hvor de fremlagte dokumentbeviser
         er tvetydige, og hvor appellanten har givet en alternativ forklaring på den omtvistede adfærd
      
      C –   Tredje anbringende: Retten har begået en retlig fejl ved at anvende et forkert beviskrav for så vidt angår den grad af bestyrkelse,
         der kræves for at støtte de anfægtede forklaringer, der er benyttet af Kommissionen som primært bevis, men som ikke er sandsynlige,
         meget tvetydige samt modsagt af andre beviser
      
      D –   Fjerde anbringende: Retten har begået en retlig fejl ved at anføre en selvmodsigende og utilstrækkelige begrundelse for sin
         konklusion om, at Bechers forklaring af 21. april 1997 kunne bestyrke de forklaringer, der blev afgivet af Verluca om den
         påståede overtrædelse vedrørende projektledningsrør
      
      1.     Appellantens argumenter
      2.     Kommissionens argumenter
      3.     Bedømmelse
      VII – Sagens omkostninger
      VIII – Forslag til afgørelse
      I –    Indledning
      1.     Genstanden for den foreliggende sag er den appel, som Sumitomo Metal Industries Ltd (herefter »Sumitomo«) og Nippon Steel
         Corp. (herefter »Nippon Steel«) har iværksat til prøvelse af dommen afsagt af Retten i Første Instans (herefter »Retten«)
         den 8. juli 2004, JFE Engineering m.fl. mod Kommissionen (forenede sager T-67/00, T-68/00, T-71/00 og T-78/00), i det omfang
         denne dom berører dem (2).
      
      2.     I den appellerede dom nedsatte Retten de bøder, som var pålagt sagsøgerne ved Kommissionens beslutning 2003/382/EF af 8. december
         1999 om en procedure i henhold til EF-traktatens artikel 81 (sag IV/E-1/35.860-B – Sømløse stålrør) (3) (herefter »beslutningen«), og frifandt i øvrigt Kommissionen for påstanden om annullation af denne beslutning.
      
      II – Den anfægtede beslutning
      3.     Kommissionen rettede beslutningen til otte producenter af sømløse stålrør af kulstofstål. Blandt de otte producenter var fire
         europæiske virksomheder (herefter »fællesskabsproducenterne«), nemlig Mannesmannröhren-Werke AG (herefter »Mannesmann«), Vallourec
         SA (herefter »Vallourec«), Corus UK Ltd (tidligere British Steel, herefter »Corus«) og Dalmine SpA (herefter »Dalmine«). De
         fire andre adressater for beslutningen var japanske virksomheder (herefter »de japanske producenter«): NKK Corp., Nippon Steel,
         Kawasaki Steel Corp. og Sumitomo.
      
      4.     Sømløse rør af kulstofstål bruges i olie- og gasindustrien. De omfatter to produktkategorier.
      5.     Den første produktkategori omfatter borerør, der normalt kaldes »Oil Country Tubular Goods« eller »OCTG«. Disse rør kan sælges
         uden gevind (»glatte rør«) eller med gevind. Gevindskæringen foretages for at gøre det muligt at sætte OCTG-rørene sammen.
         Den kan foretages i overensstemmelse med standarder, der er fastsat af American Petroleum Institute (API). Rør, der er forsynet
         med gevind efter denne metode, betegnes herefter »OCTG-rør med standardgevind«. Derudover skæres OCTG-rør med gevind ved hjælp
         af særlige teknikker, der normalt er patenteret. I dette sidstnævnte tilfælde taler man om gevind eller om »joints« af »første
         kvalitet« eller om »premium«-gevind. Rør, der er forsynet med gevind efter denne metode, benævnes herefter »OCTG-rør med »premium«-gevind«.
      
      6.     Den anden produktkategori udgøres af sømløse kulstofstålrør til transport af olie og gas (»ledningsrør«), inden for hvilke
         man skelner mellem på den ene side rør, der er fremstillet i overensstemmelse med standardiserede normer, og på den anden
         side rør, der er fremstillet efter mål, med henblik på gennemførelsen af særlige projekter (herefter »projektledningsrør«).
      
      7.     I november 1994 besluttede Kommissionen at foretage en undersøgelse af, om der forelå konkurrencebegrænsende praksis vedrørende
         kulstofstålrør, der blev anvendt i olieindustrien. I december 1994 foretog den kontrolundersøgelser hos forskellige producenter,
         herunder Sumitomo. Mellem september 1996 og december 1997 foretog Kommissionen yderligere kontrolundersøgelser hos Vallourec,
         Dalmine og Mannesmann.
      
      I forbindelse med en kontrolundersøgelse hos Vallourec den 17. september 1996 afgav formanden for Vallourec Oil & Gas, Verluca,
         en erklæring (herefter »Verlucas erklæring«), der spiller en stor rolle i den anfægtede beslutning fra Kommissionen.
      
      I forbindelse med en kontrolundersøgelse hos Mannesmann svarede lederen af denne virksomhed, Becher, på en række spørgsmål
         fra Kommissionen (herefter »Bechers erklæring«). Denne erklæring lægges ligeledes udtrykkeligt til grund for beslutningen.
      
      8.     Ifølge beslutningen har de otte virksomheder, som beslutningen er rettet til, indgået en aftale, hvis formål – blandt andre
         bestanddele – var, at virksomhedernes hjemmemarkeder skulle respekteres (beslutningens betragtning 62-67). I medfør af denne
         aftale afstod den enkelte virksomhed fra at sælge OCTG-rør med standardgevind og projektledningsrør på hjemmemarkedet for
         en anden part i aftalen. Aftalen blev indgået inden for rammerne af den såkaldte »Europa-Japan-klub«. Princippet om, at hjemmemarkederne
         skulle respekteres, blev angivet ved udtrykket »grundlæggende regler« (»Fundamentals«). Kommissionen har anført, at de grundlæggende
         regler faktisk er blevet overholdt, og at aftalen følgelig har haft konkurrencebegrænsende virkninger på fællesmarkedet.
      
      9.     Aftalen hvilede på tre led. Det første var de grundlæggende regler om, at hjemmemarkederne skulle respekteres, og som udgør
         den overtrædelse, der er fastslået i beslutningens artikel 1. Det andet var fastsættelsen af priserne i forbindelse med udbud
         og af minimumspriser for »de særlige markeder«, og det tredje var opdelingen af de andre markeder i verden, med undtagelse
         af Canada og USA, ved hjælp af fordelingsnøgler (»sharing keys«) (beslutningens betragtning 61).
      
      10.   Kommissionen støtter sin konklusion om, at de grundlæggende regler fandtes, på en række dokumentindicier, der er opregnet
         i beslutningens betragtning 62-67, samt på den oversigt, der findes i beslutningens betragtning 68. Det fremgår af denne oversigt,
         at den nationale producents andel af leverancerne af OCTG-rør og ledningsrør, der blev foretaget af de virksomheder, som beslutningen
         var rettet til, i Japan og på hjemmemarkedet for hver af de fire fællesskabsproducenter var meget høj. Heraf udleder Kommissionen,
         at hjemmemarkederne som helhed faktisk blev respekteret af parterne i aftalen. For så vidt angår de to andre led i den omhandlede
         aftale beskriver Kommissionen beviserne herfor i den anfægtede beslutnings betragtning 70-77.
      
      11.   Ifølge Kommissionen holdt Europa-Japan-klubben møder ca. to gange om året mellem 1977 og 1994 (beslutningens betragtning 59
         og 60).
      
      12.   Ifølge Kommissionen må året 1990 anses for begyndelsestidspunkt for overtrædelsen, i betragtning af, at der mellem 1977 og
         1990 var indgået aftaler om frivillig eksportbegrænsning mellem Det Europæiske Fællesskab og Japan (beslutningens betragtning
         108). Ifølge Kommissionen ophørte overtrædelsen i 1995 (beslutningens betragtning 96 og 97).
      
      13.   Beslutningens konklusion lyder, i det omfang den har betydning for de foreliggende appelsager, således:
      »Artikel 1
      1) [...] Sumitomo Metal Industries Limited og Nippon Steel Corporation [...] har overtrådt EF-traktatens artikel 81, stk. 1,
         ved, på den måde og i det omfang der er angivet i betragtningerne i denne beslutning, at have deltaget i en aftale, der bl.a.
         gik ud på, at deres respektive hjemmemarkeder for OCTG-rør med standardgevind og sømløse projektledningsrør skulle respekteres.
      
      2) Overtrædelsen varede fra 1990 til 1995 for [...] Sumitomo Metal Industries Limited og Nippon Steel Corporation, […].
      […]
      Artikel 4
      De i artikel 1 opregnede virksomheder pålægges følgende bøder for den overtrædelse, der er omhandlet i nævnte artikel:
      […]
      5.      Sumitomo Metal Industries Limited          13 500 000 EUR
      6.      Nippon Steel Corporation                   13 500 000 EUR
      […]«
      III – Sagen for Retten i Første Instans og den appellerede dom
      14.   Ved syv stævninger, der blev indleveret til Rettens Justitskontor mellem den 28. februar og den 3. april 2000, anlagde syv
         af de otte virksomheder, der var pålagt bøde, herunder Sumitomo og Nippon Steel, sag til prøvelse af beslutningen. Alle nedlagde
         påstand om hel eller delvis annullation af beslutningen og ophævelse af de bøder, der var pålagt dem, eller subsidiært, såfremt
         beslutningen blev opretholdt helt eller delvis, nedsættelse af bødebeløbet.
      
      15.   I den appellerede dom bestemte Retten, at
      –       artikel 1, stk. 2, i beslutningen annulleres, for så vidt som den fastslår, at overtrædelsen, som ifølge denne artikel er
         begået af sagsøgerne, forelå før den 1. januar 1991 og efter den 30. juni 1994
      
      –       størrelsen af den bøde, der er pålagt sagsøgerne, fastsættes til 10 935 000 EUR
      –       Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber frifindes i øvrigt
      –       hver part bærer sine egne omkostninger.
      IV – Retsforhandlingerne for Domstolen
      16.   I appelskriftet har Sumitomo nedlagt følgende påstande:
      –       Den appellerede dom ophæves helt eller delvist.
      –       Beslutningens artikel 1 og artikel 3-6 annulleres helt eller delvis for så vidt angår Sumitomo.
      –       Kommissionen pålægges om nødvendigt at betale en erstatning til Sumitomo som følge af, at sagsbehandlingen ved Retten har
         varet uforholdsmæssigt længe; erstatningen skal være på mindst 1 012 332 EUR.
      
      –       Kommissionen betaler alle sagsomkostningerne for Retten og Domstolen.
      17.   I appelskriftet har Nippon Steel nedlagt følgende påstande:
      –       Den appellerede dom ophæves.
      –       Beslutningen annulleres for så vidt angår Nippon Steel.
      –       Subsidiært, hvis appellanten kun får medhold for så vidt angår specielle ledningsrør, bestemmes, at den pålagte bøde nedsættes
         med to tredjedele.
      
      –       Kommissionen betaler alle sagsomkostningerne for Retten og Domstolen.
      18.   Kommissionen har nedlagt påstand om frifindelse og om, at appellanterne betaler alle sagsomkostningerne.
      19.   Ved kendelse fra Domstolens præsident af 15. marts 2005 blev appellen fra Sumitomo og Nippon Steel forenet.
      20.   Parterne har afgivet mundtlige indlæg på retsmødet den 8. december 2005.
      V –    Appellen fra Sumitomo
      A –    Appellens omfang
      21.   I appelskriftet (punkt 2.3) har Sumitomo anført, at selskabet ud fra procesøkonomiske overvejelser tilslutter sig de argumenter,
         som Nippon Steel har fremført i sit appelskrift. Disse argumenter vedrører både OCTG-rør med standardgevind og projektledningsrør,
         hvorimod Sumitomos anbringende i den foreliggende sag kun vedrører de overvejelser fra Retten, der førte til den konklusion,
         at Sumitomo hvad angår projektledningsrør deltog i en overtrædelse af artikel 81, stk. 1, EF. Sumitomo har desuden anmodet
         om, at de to appeller forenes.
      
      22.   Efter min opfattelse kan dette forsøg fra Sumitomos side på at udvide sin egen appel ved at »køre med« på den appel, som en
         anden part har indgivet, ikke accepteres.
      
      23.   I henhold til artikel 112, stk. 1, i Domstolens procesreglement skal appelskriftet indeholde de retlige anbringender og argumenter,
         der påberåbes.
      
      24.   I en efterhånden omfattende og klar praksis har Domstolen fastslået, at de anbringender, der fremsættes, skal henvise til
         Rettens dom (4), og at det, hvis appellen ikke skal afvises, skal angives tilstrækkeligt præcist, om og i givet fald på hvilke punkter Retten
         har tilsidesat fællesskabsretten i sin dom (5). Dette krav om præcision medfører bl.a., at det ikke er tilstrækkeligt at angive en søgsmålsgrund rent abstrakt (6).
      
      25.   En generel henvisning i et appelskrift til de anbringender og argumenter, som en appellant fremfører i sit appelskrift i en
         parallel sag, er efter min opfattelse ikke så nøjagtig, som kravet om præcision kræver, heller ikke selv om anbringenderne
         og argumenterne i appelskriftet i den parallelle sag er tilstrækkelig konkrete.
      
      26.   For selv om to eller flere appeller i vidt omfang har samme indhold, således at de kan forenes med henblik på retsforhandlingerne
         og dommen, er appellanten i henhold til artikel 112 i procesreglementet stadig forpligtet til at angive nøjagtigt, ud fra
         hvilke retlige anbringender og argumenter, vedkommende anfægter den appellerede dom, og gøre rede for de konklusioner, der
         efter appellantens opfattelse skal drages heraf (7).
      
      27.   Den nøjagtige afgrænsning og detaljerede beskrivelse af appellen er en nødvendig forudsætning for, at der kan gennemføres
         en korrekt og passende procedure, der udelukkende omfatter en undersøgelse af retlige spørgsmål. Afgrænsningen og beskrivelsen
         af appellen er desuden nødvendig for, at modparten kan tage til genmæle over for den kritik og de argumenter, der fremføres
         over for denne, uden at være udsat for uklarheder om disse.
      
      28.   Jeg når derfor frem til det resultat, at Sumitomos appel skal afvises fra realitetsbehandling for så vidt der heri henvises
         til de anbringender og argumenter, som Nippon Steel har anført i sin appel af den anfægtede beslutning.
      
      B –    Første anbringende: fællesskabsretten blev tilsidesat, da det fastsloges, at artikel 81, stk. 1, EF blev overtrådt for så
            vidt angår projektledningsrørene
      1.      Rettens overvejelser
      29.   I den appellerede dom har Retten bedømt det første anbringende fra sagsøgerne i første instans, hvorefter Kommissionen ikke
         har ført tilstrækkeligt bevis for, at den i den anfægtede beslutnings artikel 1 fastslåede overtrædelse foreligger, som følger.
      
      30.   I den appellerede doms præmis 173-188 har Retten gjort rede for de kriterier, som Kommissionen skal opfylde i forbindelse
         med sin bevisførelse.
      
      31.   Retten undersøger derefter andet led i første anbringende, hvorefter beviserne mangler bevisværdi, og subsidiært første led,
         hvorefter den påståede aftales eksistens er uforenelig med situationen på det britiske offshore-marked og på de andre markeder
         (præmis 189-337).
      
      32.   Ifølge Retten har Verlucas erklæring af 17. september 1996, suppleret med hans erklæring af 14. oktober 1996 og med dokumentet
         med titlen »Undersøgelse hos Vallourec« (»Vérification auprès de Vallourec«, herefter tilsammen »Verlucas erklæringer«), særlig
         betydning. Betydningen af Verlucas erklæringer beror således på, at de er de eneste beviser, der godtgør alle led i overtrædelsen,
         navnlig dens varighed og de berørte produkter (OCTG-standardrør og projektledningsrør (præmis 189).
      
      33.   I præmis 205-212 gør Retten rede for, hvorfor den anser Verlucas erklæringer for troværdige og derfor tillægger dem særlig
         stor bevisværdi.
      
      34.   I præmis 219-221 afslutter Retten denne del af sin undersøgelse således:
      »219      Der skal endvidere mindes om, at ifølge Rettens praksis kan en erklæring fra en virksomhed, der beskyldes for at have deltaget
         i et kartel, hvis rigtighed bestrides af flere andre anklagede virksomheder, ikke uden støtte i andre beviser betragtes som
         et tilstrækkeligt bevis for, at en overtrædelse er begået af disse sidste virksomheder [...]. Det må følgelig konkluderes,
         at Verlucas erklæringer uanset deres troværdige præg skal bestyrkes af andre beviser med henblik på at bevise, at den i den
         anfægtede beslutnings artikel 1 påtalte overtrædelse foreligger.
      
      220      Det må imidlertid antages, at den i nærværende sag krævede grad af bestyrkelse er mindre, såvel med hensyn til præcision som
         med hensyn til styrke – hvilket skyldes troværdigheden af Verlucas erklæringer – end den ville være, hvis disse erklæringer
         ikke var særligt troværdige. Det må følgelig antages, at dersom det måtte blive fastslået, at en række samstemmende indicier
         bestyrkede eksistensen og visse bestemte dele af aftalen om opdeling af markederne, der er nævnt af Verluca og omhandlet i
         den anfægtede beslutnings artikel 1, ville Verlucas erklæringer i sig selv kunne være tilstrækkelige til i dette tilfælde
         at bevise andre punkter i den anfægtede beslutning [...]. Endvidere bemærkes, at for så vidt som et dokument ikke er i åbenbar
         modstrid med Verlucas erklæringer om markedsopdelingsaftalens eksistens eller hovedindhold, er det tilstrækkeligt, at det
         dokumenterer de væsentlige bestanddele af aftalen, som han har beskrevet, for at kunne tillægges en vis værdi som et bestyrkende
         element inden for rækken af de anvendte belastende beviser [...].«
      
      35.   I præmis 222-331 undersøger Retten derefter de øvrige bevismidler, som er indeholdt i Kommissionens anfægtede beslutning.
         Særlig betydning har Rettens bedømmelse i præmis 294-302 af den erklæring, som Becher afgav i Mannesmanns navn.
      
      36.   Hvad angår troværdigheden af Bechers erklæring, som sagsøgerne i første instans bestred med det argument, at den ikke beroede
         på et personligt kendskab, har Retten anført følgende i præmis 297: »[N]år en person – således som det er tilfældet i nærværende
         sag for så vidt angår Mannesmann – der ikke har direkte kendskab til de relevante omstændigheder, afgiver en erklæring som
         repræsentant for et selskab, hvorved han indrømmer, at der foreligger en overtrædelse fra selskabets side såvel som fra andre
         virksomheders side, støtter vedkommende sig nødvendigvis på oplysninger, der er meddelt af selskabet, og især af dettes medarbejdere,
         der har et direkte kendskab til de omtvistede former for praksis. [...]«
      
      37.   I præmis 302 har Retten anført følgende om troværdigheden af Bechers erklæring: »Det er rigtigt, at den omstændighed, at Becher
         benægtede, at de grundlæggende regler havde en intern europæisk side i form af, at der mellem de europæiske producenter var
         en gensidig forpligtelse til at respektere hjemmemarkederne, i et vist omfang svækker hans erklæring som bevis, der kan bestyrke
         Verlucas erklæringer. Det må imidlertid bemærkes, at Becher utvetydigt bekræftede, at der fandtes en aftale om opdeling af
         markederne mellem de europæiske og de japanske producenter for OCTG-rør og projektledningsrør [...]. Hans erklæring bestyrker
         således Verlucas erklæringer med hensyn til denne del af overtrædelsen og følgelig med hensyn til det forhold, at de japanske
         sagsøgere deltog i en aftale om opdeling af markederne, i medfør af hvilken de indvilgede i ikke at afsætte OCTG-rør med standardgevind
         og projektledningsrør på markederne i Fællesskabet [...]«
      
      38.   Retten afslutter sin bedømmelse af det bevis, som Kommissionen har fremlagt i den anfægtede beslutning, således:
      »332      Det fremgår ikke klart af de fleste af de dokumenter, der udgør den nævnte række indicier, hvilke typer sømløse stålrør denne
         opdeling omfattede, men det fremgår utvetydigt, at OCTG-rør med standardgevind var blandt de omfattede produkter. De specielle
         henvisninger til disse produkter i notatet om strategiske overvejelser og i notatet om overvejelser vedrørende VAM-kontrakten,
         i fordelingsnøgledokumentet og i Mannesmanns svar, såvel som henvisningerne til OCTG-rør i almindelighed og uden nærmere angivelse
         i andre dokumenter, som Kommissionen har påberåbt sig, bestyrker tilstrækkeligt og klart Verlucas erklæringer om det forhold,
         at de grundlæggende regler omfattede disse [produkter].
      
      333      Med hensyn til projektledningsrørene indeholder kun et enkelt bevis, nemlig Mannesmanns svar, som blev afgivet af Becher,
         en klar bekræftelse af Verlucas udtalelse om, at den ulovlige aftale tillige omfattede projektledningsrør. I betragtning af
         dette svars særlige styrke som bevis, hvilket der er gjort rede for i præmis 294-302 ovenfor, må det anses for tilstrækkeligt
         til at bekræfte Verlucas erklæringer, der allerede i sig selv er meget troværdige [...] i forhold til disse produkter.
      
      334      Det er under alle omstændigheder allerede fastslået, at når den af Kommissionen påberåbte række af overensstemmende beviser
         gør det muligt at påvise eksistensen af og visse konkrete dele af den aftale om opdeling af markederne, som Verluca har nævnt,
         og som er angivet i den anfægtede beslutnings artikel 1, vil Verlucas erklæringer i denne situation i sig selv kunne være
         tilstrækkelige til at bevise andre punkter i den anfægtede beslutning i overensstemmelse med det princip, der følger af Cement-dommen
         [...] (præmis 1838), og som Kommissionen har henvist til [...]. I præmis 330 og 332 ovenfor er det i den forbindelse allerede
         fastslået, at den af Kommissionen påberåbte række af indicier er tilstrækkelig til at bestyrke Verlucas erklæringer i flere
         henseender, og navnlig hvad angår OCTG-rør med standardgevind.
      
      335      Det må på denne baggrund antages, at Verluca klart har talt sandt i sine erklæringer, og at disse erklæringer følgelig i deres
         egenskab af beviser er tilstrækkelige til at godtgøre, at aftalen om opdeling af hjemmemarkederne for medlemmerne af Europa-Japan-klubben
         ikke alene omfattede OCTG-rør med standardgevind, således som det fremgår af en række andre beviser, men også projektledningsrør.
         Der er nemlig ingen grund til at formode, at Verluca, der havde et direkte kendskab til de faktiske omstændigheder, skulle
         have afgivet urigtige erklæringer vedrørende transportledningsrør, når andre beviser bestyrker hans erklæringer vedrørende
         aftalens eksistens og anvendelse på OCTG-rør med standardgevind.
      
      336      Det bemærkes endelig, at selv om de japanske sagsøgere havde været i stand til at rejse en vis tvivl om, hvilke konkrete produkter
         der var omfattet af aftalen, der påtales i den anfægtede beslutnings artikel 1 – hvilket ikke er blevet godtgjort – må det
         understreges, at når beslutningen set i sin helhed viser, at den konstaterede overtrædelse vedrørte en bestemt type produkter,
         og nævner beviserne til støtte for denne konklusion, kan den omstændighed, at beslutningen ikke indeholder en præcis og udtømmende
         opregning af alle de typer produkter, overtrædelsen omfatter, ikke i sig selv være tilstrækkelig til at berettige, at den
         annulleres (jf. analogt, i forbindelse med et anbringende vedrørende en begrundelsesmangel, dommen i sagen Gruber + Weber
         mod Kommissionen, præmis 203 ovenfor, præmis 214). Hvis dette ikke var tilfældet, kunne en virksomhed unddrage sig enhver
         sanktion, uanset at Kommissionen med sikkerhed havde bevist, at den havde begået en overtrædelse, i situationer, hvor identiteten
         af specifikke produkter, der indgår blandt et sortiment af lignende produkter, der afsættes af den pågældende virksomhed,
         ikke var blevet godtgjort.«
      
      2.      Appellantens argumenter
      39.   Appellantens argumenter til støtte for sit anbringende om, at Retten har overtrådt fællesskabsretten ved at antage, at de
         japanske sagsøgere hvad angår projektledningsrørene deltog i tilsidesættelsen af artikel 81, stk. 1, EF, består af tre led:
      
      a)      argumenterne imod Rettens konklusion, hvorefter Bechers erklæring fuldt ud bekræfter Verlucas erklæringer
      b)      argumenterne imod den omvendte bevisbyrde, der følger af præmis 336 i den appellerede dom (det såkaldte »Gruber + Weber«-argument)
      c)      argumenterne imod Rettens konklusion, hvorefter Verlucas erklæringer skal anses for troværdige.
      40.   I det følgende gengiver jeg i overensstemmelse med appelskriftet disse tre led af første anbringende i den nævnte rækkefølge.
      a)      Bechers erklæringer
      41.   Hvad angår Bechers erklæring har appellanterne indledningsvis gjort gældende, at Retten har tillagt denne erklæring en forkert
         bevisværdi ved at konstatere, at erklæringen utvetydigt bekræftede, at der fandtes en markedsopdelingsaftale vedrørende projektledningsrør.
      
      42.   Retten skulle navnlig have taget hensyn til, at Becher tog to forbehold i sin erklæring: For det første henviste han til,
         at der var tale om forhold, der fandt sted, inden han blev leder af Mannesmann, og for det andet afspejlede hans formuleringer
         en vis usikkerhed eller tvivl om, hvad han havde fået at vide om disse begivenheder (8). Rettens konstatering i præmis 297 i den appellerede dom, hvorefter Becher i sine erklæringer støtter sig på oplysninger,
         der er meddelt af selskabet, og især af dettes medarbejdere, der har et direkte kendskab til de omtvistede former for praksis,
         er i denne forbindelse udtryk for ren spekulation og indeholder også en forkert bedømmelse af bevisværdien.
      
      43.   Den anden fejl består i, at Retten har anset Bechers erklæring for et troværdigt bevismiddel, der var egnet til at støtte
         Verlucas første erklæring, på trods af at Retten vidste, at Bechers benægtelse af det europæiske aspekt af de pågældende »Fundamentals«
         var ukorrekt (9).
      
      44.   Efter at have fastslået, at indholdet af Bechers erklæring var forkert på et væsentligt punkt, var Retten ikke frit stillet
         til at fokusere på visse dele denne erklæring og fremføre dem som bekræftelse af Verlucas erklæring.
      
      45.   I denne forbindelse har appellanterne henvist til, at Bechers erklæring eller visse dele af den heller ikke kan anses for
         en entydig støtte for Verlucas erklæring (jf. første ovennævnte argument), og Bechers erklæring har, for så vidt den bekræftede
         Verlucas udsagn om fordelingsnøglen, ikke nogen form for beviskraft hvad angår projektledningsrørene, idet fordelingsnøglen,
         som Retten allerede anførte i den appellerede doms præmis 278, kun refererede til OCTG-rør med standardgevind (10).
      
      46.   Den tredje fejl er, at Retten har støttet sin endelige konklusion, hvorefter denne erklæring kan bekræfte den påståede overtrædelse
         for så vidt angår projektledningsrør, på en selvmodsigende og utilstrækkelig begrundelse.
      
      47.   Henset til de argumenter, der allerede er fremført imod denne endelige konklusion, er Rettens fremgangsmåde som sådan selvmodsigende,
         da Retten i den appellerede doms præmis 220 (ovenfor under punkt 34) gik ud fra, at dokumenter kun kan accepteres som bestyrkende
         elementer, for så vidt de ikke er i åbenbar modstrid med Verlucas erklæringer om markedsopdelingsaftalens hovedindhold.
      
      48.   Retten har anset Bechers erklæring for et bestyrkende element på trods af, at denne erklæring på et væsentligt punkt er i
         modstrid med Verlucas angivelse af, at der forelå en EU-intern aftale. Retten har ikke forklaret, hvorfor den foretog en så
         væsentlig forskellig bedømmelse af dokumenter og erklæringer som bevismateriale.
      
      b)      »Gruber+Weber«-argumentet
      49.   Den appellerede doms præmis 336 (gengivet ovenfor under punkt 38) medfører en ulovlig omvendt bevisbyrde.
      50.   I henhold til de overvejelser, der foretages i denne præmis, kan Kommissionen antage, at der er sket en overtrædelse vedrørende
         et bestemt produkt selv i tilfælde af, at den ikke kan påvise denne overtrædelse præcist, såfremt den har fastslået, at der
         er sket en overtrædelse for så vidt angår en række andre lignende produkter fra den pågældende virksomhed. Ved at støtte sin
         konklusion om, at Kommissionen har bevist, at der er begået en overtrædelse vedrørende projektledningsrør, på dette ræsonnement,
         har Retten vendt bevisbyrden om.
      
      51.   Desuden har Retten ved at anvende dette kunstgreb fortolket sin egen praksis i dommen i sagen Gruber + Weber mod Kommissionen
         (11) forkert, idet den har antaget, at denne dom kan anvendes analogt i den foreliggende sag, der ikke angår spørgsmålet, om et
         bestemt produkt henhører under den produktgruppe, for hvis vedkommende det er konstateret, at artikel 81, stk. 1, EF er overtrådt,
         men derimod spørgsmålet, om det er lykkedes Kommissionen i den anfægtede beslutning at bevise, at der sket en sådan overtrædelse
         for så vidt angår et bestemt produkt, nemlig projektledningsrør.
      
      52.   I det foreliggende tilfælde kan det desuden ikke antages, at OCTG-rør med standardgevind og projektledningsrør tilhører den
         samme produktgruppe. Der er tale om to klart forskellige produktgrupper, der ikke kan anvendes på sammenlignelig vis og ikke
         har sammenlignelige geografiske bestemmelser, og som Kommissionen i sin beslutning Mannesmann/Vallourec (12) med rette anså for to forskellige produktmarkeder.
      
      c)      Vallourecs erklæringer
      53.   Med tredje led af første anbringende rejses der især indsigelse imod Rettens antagelse i den appellerede doms præmis 219 og
         220 (gengivet ovenfor under punkt 34), for så vidt det følger af disse præmisser, at Verlucas erklæringer i sig selv er tilstrækkelige
         til at gå ud fra, at den adfærd, de japanske producenter påstås at have udøvet, også har fundet sted for så vidt angår projektledningsrør.
      
      54.   For det første har Retten til støtte for sin opfattelse med urette henvist til præmis 1838 i den såkaldte »Cement-dom« (13). I modsætning til denne sag – der drejede sig om beviskraften af et dokument, der blev udarbejdet straks efter det møde,
         det var et referat af – blev Verlucas erklæringer afgivet længe efter, at de begivenheder, som de vedrører, fandt sted. Rettens
         overvejelser er derfor i modstrid med dens tidligere opfattelse, som den gjorde rede for i præmis 91 i dommen i sagen Enso-Gutzeit
         mod Kommissionen (14), og hvorefter erklæringer fra en enkelt virksomhed ikke uden støtte i andre beviser kan betragtes som et tilstrækkeligt bevis
         for, at andre virksomheder deltog i den pågældende overtrædelse.
      
      55.   I denne forbindelse kan man også anfægte Rettens konklusion i præmis 220 (gengivet ovenfor under punkt 34), hvorefter Verlucas
         erklæringer er troværdige. På to punkter fastslog Retten udtrykkeligt, at Verlucas erklæringer indeholdt forkerte angivelser
         (jf. især den appellerede doms præmis 281-284) og uklarheder (jf. især den appellerede doms præmis 349).
      
      56.   Desuden tilslører Retten ved et fortolkningsgreb et punkt i Verlucas erklæringer fra 18. december 1997, af hvilket det kan
         udledes, at hans erklæringer om muligheden for at anvende aftalerne på projektledningsrør ikke var rigtige.
      
      57.   Henset til, at Retten konstaterede, at Verlucas erklæringer ikke var troværdige på to punkter, er det ikke nærliggende at
         gå anderledes frem i forbindelse med et tredje punkt, hvor der ligeledes kunne foreligge en berettiget tvivl. Dette gælder
         så meget mere, som aftalerne om opdeling af markederne i henhold til fordelingsnøgledokumentet kun gjaldt for OCTG-rør med
         standardgevind, og den »stiltiende aftale« i henhold til vidneforklaringen fra Jachia, en af Dalmines ansatte, kun vedrørte
         OCTG-rør med standardgevind.
      
      58.   Ved at forholde sig således har Retten efter appellantens opfattelse handlet retsstridigt på flere måder:
      –       For det første har Retten bedømt bevisværdien af optegnelsen af samtalen med JB forkert.
      –       Retten har undladt at tage hensyn til fordelingsnøgledokumentets bevisværdi og Jachias erklæring, hvorefter de kritiserede
         aftaler ikke omfattede projektledningsrør.
      
      –       Begrundelsen er inadækvat og selvmodsigende.
      –       Retten anvendte med urette et fortolkningsgreb i forbindelse med Verlucas erklæring fra 18. december 1997. Herved blev bevisbyrden
         vendt om til skade for sagsøgeren.
      
      59.   Endelig gør appellanten gældende, at Retten forholdt sig retsstridigt ved at antage, at der forelå en overtrædelse af artikel
         81, stk. 1, EF vedrørende projektledningsrør, selv om den ud fra de beviser, der stod til rådighed, ikke var i stand til at
         angive, hvornår overtrædelsen begyndte og ophørte.
      
      3.      Kommissionens modargumenter
      a)      Indledende bemærkning
      60.   Hvad angår appellantens argument om værdien af Bechers erklæring som et bevis, der bestyrker Verlucas erklæringer, har Kommissionen
         indledningsvis fremført, at Retten i den appellerede doms præmis 333 (gengivet ovenfor under punkt 38) snarere har undervurderet
         end overvurderet de positive henvisninger, der kunne bekræfte Verlucas erklæring vedrørende projektledningsrør.
      
      61.   Retten undlod navnlig at anse det forhold, at forskellige karteldeltagere havde indrømmet den adfærd, de i beslutningen påstås
         at have udøvet – herunder adfærden vedrørende projektledningsrør – for et element, der bekræfter Verlucas erklæringer. Kommissionen
         henviser i denne forbindelse til Vallourecs, Dalmines og Corus’ udtrykkelige eller stiltiende anerkendelse af de forhold,
         der nævnes i beslutningen.
      
      b)      Argumentet om Bechers erklæring
      62.   Efter Kommissionens opfattelse er de tre argumenter, som appellanten har gjort gældende som begrundelse for sit anbringende
         om, at Retten har tillagt Bechers erklæring som støtte for Verlucas erklæringer vedrørende muligheden for at anvende aftalen/aftalerne
         om opdeling af markederne på projektledningsrør en forkert bevisværdi, udtryk for et slet skjult forsøg på at få Domstolen
         til at foretage en bedømmelse af de faktiske omstændigheder i appelsagen. Argumenterne kan derfor ikke antages til realitetsbehandling.
      
      63.   Hvis de alligevel måtte antages til realitetsbehandling, skal de klart afvises som ugrundet.
      64.   Det første argument tager sigte på at foretage en anden fortolkning af det kvalificerende forbehold »så vidt jeg ved« (»nach
         meiner Kenntnis«), end den, der er begrundet set ud fra den sammenhæng, forbeholdet indgår i. I den foreliggende sag har Becher
         kommenteret en redegørelse om de faktiske omstændigheder, der var indeholdt i et dokument, han fik fremlagt, og som afveg
         fra hans egen redegørelse. Denne formulering giver ikke grundlag for et generelt forbehold for så vidt angår troværdigheden
         af hans egen erklæring.
      
      65.   Det forhold, at Becher støttede sin erklæring på oplysninger, som han modtog fra ansatte i hans virksomhed – Mannesmann –
         som havde haft personligt kendskab til de kritiserede handlinger, mindskede ikke erklæringens troværdighed. Kommissionen har
         i denne forbindelse henvist til den appellerede doms præmis 205, hvor Retten anførte følgende uden at blive modsagt: »[...]
         Svar, der gives på en virksomheds vegne som sådan, har en troværdighed, der er større end den, som et svar afgivet af et medlem
         af virksomhedens personale kunne have, uanset dennes personlige erfaringer eller meninger [...]«
      
      66.   Efter Kommissionens opfattelse er det andet argument lige så lidt rammende. Selv om Bechers erklæring søger at dække over,
         at markedsopdelingsaftalen også omfattede de europæiske deltagere indbyrdes, er den helt troværdig for så vidt angår projektledningsrør.
         Denne del af erklæringen har i hvert fald absolut ikke været til fordel for Bechers virksomhed, Mannesmann. At en erklæring
         ikke indeholder så mange beskyldninger mod den erklærende selv, som den kunne have gjort, medfører ikke pr. definition, at
         de bekendelser, der aflægges heri, er utroværdige.
      
      67.   Desuden er det forhold, at Becher benægtede, at der forelå en aftale om opdeling af markederne mellem de europæiske producenter,
         ikke som sådant uforeneligt med fordelingsnøgledokumentet. Dette dokument vedrører udelukkende aftaler, der er indgået mellem
         de europæiske producenter på den ene side og de japanske producenter på den anden side. Det siger intet om, hvorvidt der foreligger
         interne europæiske aftaler.
      
      68.   Det tredje argument er slet ikke holdbart. Som begrundelse for sin påstand om, at Retten støttede sin konstatering af, at
         Bechers erklæring bestyrkede Verlucas erklæringer, på en utilstrækkelig og selvmodsigende begrundelse, har appellanten henvist
         til sit første og andet argument, der ligeledes er uholdbare.
      
      c)      Argumentet om omvendt bevisbyrde: »Gruber+Weber«-argumentet
      69.   Appellantens argument om, at OCTG-rør med standardgevind og projektledningsrør ikke kan anses for at henhøre under en gruppe
         af sammenlignelige produkter som omhandlet i dommen i sagen Gruber + Weber mod Kommissionen (15), er et argument vedrørende de faktiske omstændigheder. Det tilkommer udelukkende Retten at granske og vurdere dette argument.
         Det kan derfor ikke realitetsbehandles i appelleddet.
      
      70.   Dette argument drejer sig i øvrigt ikke om en – ulovlig – omlægning af bevisbyrden, sådan som appellanten har hævdet, men
         derimod om en forskellig bevisvurdering fra henholdsvis appellanten og Retten. Denne meningsforskel om de faktiske omstændigheder
         henhører ikke under Domstolens kompetence.
      
      d)      Argumenterne om Verlucas erklæringer
      71.   Kommissionen har gjort gældende, at dette led af det første anbringende skal afvises fra realitetsbehandling, idet det retter
         sig mod den appellerede doms præmis 220, hvor Retten har anført, at dersom »en række samstemmende indicier bestyrkede eksistensen
         og visse bestemte dele af aftalen om opdeling af markederne, der er nævnt af Verluca og omhandlet i den anfægtede beslutnings
         artikel 1, ville Verlucas erklæringer i sig selv kunne være tilstrækkelige til i dette tilfælde at bevise andre punkter i
         den anfægtede beslutning [...]«.
      
      72.   Dette led af anbringendet skulle imidlertid være fremført mod dommens præmis 335, hvor Retten netop med hensyn til projektledningsrør
         antog, »at Verluca klart har talt sandt i sine erklæringer, og at disse erklæringer følgelig i deres egenskab af beviser er
         tilstrækkelige til at godtgøre, at aftalen om opdeling af hjemmemarkederne for medlemmerne af Europa-Japan-klubben ikke alene
         omfattede OCTG-rør med standardgevind, således som det fremgår af en række andre beviser, men også projektledningsrør [...]«.
      
      73.   Da appellanten således ikke har angivet tilstrækkelig nøjagtigt, hvilken del af dommen, nærværende led af første anbringende
         og de pågældende argumenter navnlig er rettet mod, kan dette ikke antages til realitetsbehandling (16).
      
      74.   Kommissionen gør for det tilfælde, at Domstolen ikke måtte følge den på dette punkt, gældende, at dette led af anbringendet
         og de argumenter, der anføres til støtte herfor, under alle omstændigheder ikke skal antages til realitetsbehandling.
      
      75.   Appellanten søger at anfægte den retlige holdbarhed af Rettens beslutning om dels principalt at støtte sig til Verlucas erklæringer,
         dels subsidiært at hævde, at Verlucas erklæring under alle omstændigheder ikke er troværdig nok til at være et tilstrækkeligt
         bevis for, at artikel 81, stk. 1, EF er tilsidesat for så vidt angår projektledningsrør.
      
      76.   Det første trin i dette forsøg er dømt til at mislykkes, da spørgsmålet, om Domstolens dom i sagen Enzo-Gutzeit mod Kommissionen
         (17) kan anvendes, hvilket appellanterne mener, den kan, netop afhænger af en undersøgelse – som vedrører de faktiske omstændigheder
         – af spørgsmålet, om der ikke findes andre beviser, der kan underbygge erklæringen fra en enkelt person.
      
      77.   Det andet trin må ligeledes prima facie afvises fra realitetsbehandling, da det nødvendigvis medfører, at Domstolen foretager
         en ny bedømmelse af de faktiske omstændigheder, som Retten bedømte i første instans. Dette gælder både for så vidt angår bedømmelsen
         af Jachias erklæring, den påståede modstrid mellem Verluca og Bechers erklæringer og den påståede uforenelighed mellem dokumentet
         om markedsopdelingen og Verlucas erklæringer.
      
      78.   Ganske vist har appellanten gjort gældende, at bedømmelsen af bevisværdien af Verlucas erklæringer var retsstridig på fire
         punkter; appellanten er imidlertid ikke i stand til at beskrive arten af de påståede retsstridigheder på en anden måde end
         ved at bestride Rettens konstateringer vedrørende de faktiske omstændigheder.
      
      79.   Kommissionen har subsidiært for det tilfælde, at Domstolen alligevel måtte antage Sumitomos argumenter til realitetsbehandling,
         gjort gældende, at Retten ikke i nogen af de fem tilfælde, som sagsøgeren har nævnt, har bedømt bevisværdien af erklæringer
         eller dokumenter forkert eller med urette har anset dem for bevismidler.
      
      80.   For det første har Retten ikke draget nogen forkerte konklusioner af den – tilsyneladende – uoverensstemmelse mellem Verlucas
         erklæringer og fordelingsnøgledokumentet:
      
      –       Det følger ikke uden videre af Rettens konstatering i dommens præmis 278 (18), hvorefter fordelingsnøgledokumentet kun vedrørte OCTG-rør, at der ikke foreligger nogen overtrædelse for så vidt angår projektledningsrør.
      
      –       Selv om det for så vidt angår de sydamerikanske producenters deltagelse virker som om, der er en vis modsigelse mellem fordelingsnøgledokumentet
         og Verlucas erklæringer, er der dog kun tale om en tilsyneladende modsigelse, da fordelingsnøgledokumentet først og fremmest
         vedrører de markedsopdelingsaftaler, der er indgået med sydamerikanske producenter på markeder uden for Europa, hvorimod Verlucas
         vurderinger frem for alt vedrører det europæiske marked, hvor de markedsopdelingsaftaler, der er indgået med de sydamerikanske
         producenter, ikke er blevet anvendt i praksis.
      
      –       Retten drog derfor den korrekte konklusion af denne – tilsyneladende – modsigelse i den appellerede doms præmis 283 og 284,
         da den fastslog, at modsigelsen ikke mindsker troværdigheden af Verlucas erklæringer i væsentlig grad (19).
      
      81.   For det andet er Rettens bedømmelse af erklæringerne, der blev afgivet over for den offentlige anklager i Bergamo, ikke retsstridig:
      –       Appellantens argument om, at Retten har undladt at tage hensyn til Jachias erklæring, viser faktisk, at appellanten ikke er
         indforstået med Rettens bevisbedømmelse; selskabet har dog ikke gjort nærmere rede for, hvori den hævdede retsstridighed består.
         Dette er i sig selv nok til at anse dette argument for åbenbart at skulle afvises fra realitetsbehandling eller for at være
         åbenbart ugrundet.
      
      –       I øvrigt har appellanten selv allerede i første instans gjort gældende, at det ikke var nødvendigt at tage hensyn til Jachias
         erklæring, eftersom der ikke henvises til den i Kommissionens beslutning.
      
      –       Retten kunne anse Biasizzos forklaring for vigtig, da han selv havde direkte, personligt kendskab til forholdene, idet han
         havde ansvaret for den pågældende afdeling i Dalmine, og, også på grund af sit kendskab til bestikkelserne af ansatte i Agip,
         kunne anses for at være et troværdigt vidne (jf. den appellerede doms præmis 311 og 312).
      
      82.   For det tredje mindsker Verlucas kommentar til de optegnelser, der blev foretaget vedrørende mødet med JF, ikke troværdigheden
         af hans udtalelser om projektledningsrørene:
      
      –       Ved sit svar på det første spørgsmål, der blev stillet til ham i december 1997, bekræftede Verluca rent faktisk endnu engang
         sine tidligere udtalelser.
      
      –       I sin kommentar til de optegnelser, der blev udarbejdet efter et møde med JF i 1994, havde Verluca gjort rede for, at der
         inden for den generelle struktur i Europa-Japan-klubben bestod en fordelingsnøgle for internationale udbud af standardprodukter,
         dvs. for OCTG-rør med standardgevind.
      
      –       Dette beviser dog ikke, at der ikke er sket nogen overtrædelse for så vidt angår projektledningsrør. Et dokument, der indeholder
         en henvisning til én overtrædelse, beviser nemlig ikke i og dermed, at der ikke foreligger en anden overtrædelse.
      
      –       I øvrigt kunne Vallourec, såfremt Verlucas erklæring var blevet fortolket forkert i beslutningen, have anlagt sag med påstand
         om annullation af denne beslutning for så vidt angår projektledningsrør.
      
      83.   For det fjerde kan der ikke være tale om, at Retten har ladet tvivl komme Kommissionen til gode eller vendt bevisbyrden om:
      –       De forklarende bemærkninger, som Retten angiveligt med urette har fremsat i den appellerede doms præmis 217, præciseres ikke
         nærmere (20). Retten bekræftede faktisk det ubestridelige forhold, at denne del af Verlucas erklæringer henviste til referatet af mødet
         med JF, som udelukkende vedrørte OCTG-rør med standardgevind, og heraf følger, at den del af Verlucas erklæringer, der er
         tale om her, kun vedrører dette produkt..
      
      –       Påstanden om, at Retten for denne dels vedkommende har vendt bevisbyrden om, idet den har bedømt Verlucas erklæringer anderledes
         end appellanterne, kan ikke anses for hverken mere eller mindre end en anmodning, der er forklædt som et retligt spørgsmål,
         til Domstolen om at foretage en ny bedømmelse af de faktiske omstændigheder.
      
      84.   For det femte har Kommissionen fremført, at det forhold, at Verlucas erklæringer om, hvornår overtrædelsen ophørte, var vage,
         ikke kan være et argument mod erklæringernes troværdighed. Retten drog for så vidt den – rigtige – konklusion af denne vage
         karakter i den appellerede doms præmis 349 (21), nemlig at erklæringerne ikke er tilstrækkelig klare på dette punkt og ikke er nok i sig selv. Selv hvis man går ud fra,
         at der blev begået en overtrædelse vedrørende projektledningsrør inden for Europa-Japan-klubben, ville den periode, i hvilken
         denne forening var aktiv, bestemme varigheden af overtrædelsen vedrørende dette produkt. Set ud fra dette kan den appellerede
         doms begrundelse efter Kommissionens mening ikke anfægtes.
      
      4.      Bedømmelse
      a)      Indledende bemærkninger
      85.   Det fremgår af den appellerede doms præmis 333-336, som er gengivet ovenfor under punkt 38, at Retten støtter sin konklusion
         om, at appellanterne deltog i en overtrædelse af artikel 81, stk. 1, EF for så vidt angår projektledningsrør, på tre forhold,
         der nævnes alternativt:
      
      –       Verlucas erklæringer, der i sig selv er tilstrækkelige beviser (præmis 334 og 335).
      –       Verlucas erklæringer bekræftes i hvert fald af det svar, som Becher gav i Mannesmanns navn (præmis 333).
      –       Det manglende konkrete bevis for et specifikt produkt, nemlig projektledningsrør, ændrer ikke konstateringen af, at der er
         sket en overtrædelse for så vidt angår dette produkt, såfremt der er ført tilstrækkeligt bevis for det sortiment, som produktet
         henhører under (»Gruber + Weber«-argumentet, præmis 336).
      
      86.   Jeg behandler de forskellige led af det fremførte anbringende i denne rækkefølge.
      87.   De led af anbringendet, der navnlig vedrører Verluca og Bechers erklæringer, har det til fælles, at appellanten forsøger at
         bestride den bevisværdi, som Retten har tillagt disse erklæringer, med argumenter, der skal bevise, at erklæringerne ikke
         er troværdige eller i hvert fald mindre troværdige, end Retten har antaget.
      
      88.   Nærmere betragtet forsøger appellanten, idet denne foretager en anden fortolkning af Verluca og Bechers erklæringer, at påvise,
         at Retten har draget forkerte konklusioner på grundlag heraf og derved har handlet retsstridigt ved at foretage en forkert
         bedømmelse af bevisværdien.
      
      89.   Denne fremgangsmåde gør det nødvendigt at gengive appellantens argumenter nøjagtigt, således som jeg har gjort det ovenfor
         under punkt 39-59, for derefter at kunne bedømme dem korrekt.
      
      90.   I den forbindelse må der anføres et principielt forbehold, for hvis Domstolen tillod denne fremgangsmåde, ville den som ankeinstans
         delvis skulle foretage en ny undersøgelse og bedømmelse af de faktiske omstændigheder. En sådan ny undersøgelse af de faktiske
         omstændigheder i ankeinstansen udelukkes imidlertid udtrykkelig i artikel 225 EF og artikel 58 i Domstolens statut.
      
      91.   Anbringender og argumenter, der er rettet mod den bevisværdi, som Retten har tillagt fremførte bevismidler, skal derfor betragtes
         kritisk for at forhindre, at Domstolen ved et skjult middel foranlediges til at foretage en ny undersøgelse af de faktiske
         omstændigheder.
      
      92.   Kun såfremt og i det omfang de argumenter, der udledes af de faktiske omstændigheder og beviser, og som appellanten anfører
         til støtte for sit anbringende, er egnet til at rejse berettiget tvivl om, hvorvidt Retten har bedømt dem korrekt, kan de
         antages til realitetsbehandling og undersøges en gang til.
      
      93.   På grundlag af dette kriterium, der udledes af Domstolens retspraksis (22), undersøger jeg nu, om de forskellige led af dette anbringende kan antages til realitetsbehandling.
      
      b)      Verlucas erklæringer
      94.   Disse led af anbringendet er en kritik af Rettens bedømmelse af bevisværdien af Verlucas erklæringer, således som den foretages
         i den appellerede doms præmis 219 og 220 (23).
      
      95.   Kommissionens argument om, at appellanten skulle have rettet sin kritik mod den appellerede doms præmis 335, og at anbringendet
         følgelig som helhed må afvises, da Rettens konstatering i denne præmis under alle omstændigheder er korrekt, kan jeg ikke
         følge.
      
      96.   I præmis 219 og 220 definerede Retten således forudsætningerne for, at den på grundlag af en undersøgelse af de øvrige beviser
         kunne konstatere, at Verlucas erklæringer for så vidt angår projektledningsrør i sig selv var tilstrækkelige til at fastslå,
         at der var sket en overtrædelse af artikel 81, stk. 1, EF.
      
      97.   De nævnte led af appellantens anbringende er en kritik af denne præmis, nemlig at Verlucas erklæringer er så troværdige, at
         et supplerende bevis er tilstrækkeligt til at anse overtrædelsen for at være sket, og følgelig også en overtrædelse for så
         vidt angår et bestemt produkt, også selv om der ikke foreligger noget yderligere bevis med hensyn til dette produkt. Hvis
         denne forudsætning viser sig ikke at være holdbar, falder grundlaget for konklusionerne i ikke blot præmis 335, men også præmis
         333 og 336 væk.
      
      98.   De forskellige argumenter, som appellanten har fremført mod den nævnte præmis, skal imidlertid efter min opfattelse delvis
         afvises fra realitetsbehandling, og delvis anses for at være ugrundede.
      
      99.   Efter min opfattelse er argumentet om, at Retten har fortolket og anvendt den regel, som Retten har opstillet i præmis 1838
         i Cement-dommen (24), forkert, ikke begrundet.
      
      100. Ifølge denne »regel« kan Kommissionen ved konstateringen af, om artikel 81, stk. 1, EF er overtrådt, støtte sig til et enkelt
         bevis, såfremt dets bevisværdi ligger uden for enhver tvivl og dokumenterer den pågældende overtrædelse med sikkerhed.
      
      101. Det tilkommer principielt Retten at undersøge og på grundlag heraf fastslå, hvilken bevisværdi et dokument eller en erklæring
         har.
      
      102. Af denne regel i præmis 1838, sådan som den er gengivet i den appellerede dom, kan der ikke udledes noget argument for, at
         reglen kun skulle kunne anvendes på erklæringer og dokumenter, der afgives eller udarbejdes umiddelbart efter, at de forhold,
         de vedrører, har fundet sted. Det afgørende er, at erklæringerne og dokumenterne er klare, dvs. at deres bevisværdi ligger
         uden for enhver tvivl.
      
      103. Appellantens forsøg på – på grundlag af, at Verluca afgav sine erklæringer, efter at de pågældende forhold havde fundet sted
         – at argumentere for, at disse erklæringer ikke opfylder kravet i Cement-dommen, vedrører efter min opfattelse de faktiske
         omstændigheder og kan derfor ikke antages til realitetsbehandling.
      
      104. Hvis man antager, at Retten kunne anse Verlucas erklæringer for troværdige, kunne den også på grundlag af dommen i sagen Enso-Gutzeit
         mod Kommissionen (25) antage, at disse erklæringer var et tilstrækkeligt bevis for overtrædelsen, såfremt de blev bekræftet af andre beviser, og
         at erklæringerne ud fra denne antagelse gav tilstrækkeligt grundlag for at konkludere, at der var sket en overtrædelse for
         så vidt angår et bestemt produkt i sortimentet.
      
      105. Efter min opfattelse må man afvise de argumenter, hvorved appellanten forsøger at påvise, at Retten med urette kvalificerede
         Verlucas erklæringer som troværdige, for så vidt de angik projektledningsrør. Dette gælder både de argumenter, som appellanten
         udleder af Rettens bedømmelse af, hvorvidt Verlucas erklæringer og fordelingsnøgledokumentet var uforenelige, og det forhold,
         at Retten undlod at tage hensyn til Jachias erklæringer, samt den påståede modstrid mellem Verlucas erklæringer og Bechers
         erklæring.
      
      106. Ingen af de argumenter vedrørende de faktiske omstændigheder, som appellanten her har fremført, giver blot den mindste støtte
         for formodningen om, at Retten har begået sådanne fejl ved undersøgelsen af de pågældende erklæringer og dokumenter, at den
         har foretaget en forkert retlig bedømmelse af deres bevisværdi.
      
      107. Med disse argumenter sammenligner appellanten faktisk sin bedømmelse af de pågældende erklæringer og dokumenter med den bevisværdi,
         som Retten har tillagt dem. Idet appellanten på grundlag af forskellen mellem sin egen og Rettens bedømmelse konkluderer,
         at Retten har bedømt beviserne forkert, forsøger selskabet at opnå en ny bedømmelse af de faktiske omstændigheder i anden
         instans ved at få antaget anbringendet til realitetsbehandling.
      
      108. Som anført ovenfor under punkt 90-93, ville et sådant resultat være i strid med reglen om, at der kun kan foretages en undersøgelse
         af de retlige omstændigheder i ankeinstansen.
      
      109. Efter min opfattelse skal argumentet om, at Retten i den appellerede doms præmis 217 har kommenteret Verlucas erklæring på
         ukorrekt vis og følgelig har vendt bevisbyrden om, ligeledes afvises.
      
      110. Appellanten har også i denne forbindelse sammenlignet sin egen opfattelse med Rettens og på grundlag heraf udledt, at bevisbyrden
         er blevet vendt om; appellanten har herved forsøgt at få Domstolen til at foretage en ny undersøgelse af de faktiske omstændigheder.
         Et sådant anbringende skal afvises fra realitetsbehandling (26).
      
      111. I øvrigt kan jeg ikke se, hvorfor den konstatering vedrørende de faktiske omstændigheder, der foretages i den appellerede
         doms præmis 217, og hvorefter »Verluca med denne udtalelse udtrykkeligt besvarede et spørgsmål, der vedrørte referatet af
         samtalen med JF«, skulle medføre, at bevisbyrden vendes om. Det samme gælder konstateringen af, at referatet udelukkende vedrørte
         OCTG-rør, og den endelige konklusion, der drages af denne konstatering, nemlig at det derfor må antages, at Verlucas forklaringer
         udelukkende vedrører dette produkt. Hvis disse konstateringer og endelige konklusioner bestyrker troværdigheden af Verlucas
         erklæringer, er dette hverken mere eller mindre end en følge af Rettens bedømmelse af de faktiske omstændigheder, hvilken
         bedømmelse ikke kan anfægtes i ankeinstansen.
      
      112. Jeg kan også fatte mig i korthed hvad angår det femte element i dette led af anbringendet. Hvis det overhovedet kan antages
         til realitetsbehandling, er det i hvert fald åbenbart ugrundet.
      
      113. Rettens konstatering i præmis 349 af, at Verlucas oplysning om overtrædelsens ophør ikke er tilstrækkelig præcis, ændrer ikke
         ved, at erklæringerne om genstanden for overtrædelsen er troværdige, sådan som det blev fastslået tidligere i den appellerede
         dom og bekræftes af andre beviser.
      
      114. Efter min opfattelse kan man i øvrigt ikke bestride den konsekvens, der er forbundet med konstateringen af, at Verlucas erklæring
         for så vidt angår tidspunktet for overtrædelsens ophør er vag, nemlig at denne erklæring ikke er tilstrækkelig i den henseende
         og følgelig ikke nok til at føre et tilstrækkeligt retligt bevis for overtrædelsens ophør.
      
      c)      Bechers erklæringer
      115. Appellantens argumenter mod troværdigheden af Bechers erklæringer og dermed mod Rettens bedømmelse, hvorefter de er et bevis,
         der kan bestyrke Verlucas erklæringer, skal efter min opfattelse delvis afvises fra realitetsbehandling, og er delvis ugrundede.
      
      116. Det første argument, hvorefter Retten har bedømt bevisværdien af Bechers erklæring forkert, fordi den ikke tog hensyn til
         de to forbehold, som Becher har taget i sin erklæring, er ugrundet.
      
      117. Det forhold, at Becher ikke havde personligt kendskab til den kritiserede overtrædelse, forklarer, hvorfor han anvendte forbeholdet
         »så vidt jeg ved«; han henviste nemlig samtidig til kilden til hans viden, de tidligere referater, som han fik kendskab til,
         da han blev bedt om at kommentere et dokument, han fik forelagt. Dette forbehold, der kun vedrører den særlige sammenhæng,
         den pågældende del af hans erklæring indgår i, kan ikke opfattes som et generelt forbehold for hans erklæring.
      
      118. Argumentet om, at Bechers erklæring beror på oplysninger, han har fået af medarbejdere i den virksomhed, han var leder af,
         ændrer ligeledes ikke troværdigheden af denne erklæring. Som Retten i den appellerede doms præmis 205 anførte under henvisning
         til tidligere retspraksis (27) uden at blive modsagt, har svar, der gives på en virksomheds vegne som sådan, en troværdighed, der er større end den, som
         et svar afgivet af et medlem af virksomhedens personale kunne have.
      
      119. Der er således heller ikke tale om spekulationer, når Retten i præmis 297 konstaterer, at når en person, der ikke har personligt
         kendskab til de relevante omstændigheder, afgiver en erklæring som repræsentant for et selskab, hvorved han indrømmer, at
         der foreligger en overtrædelse fra selskabets side såvel som fra andre virksomheders side, må vedkommende nødvendigvis støtte
         sig til oplysninger, der er meddelt af selskabet, og især af dettes medarbejdere, der har et personligt kendskab til de omtvistede
         former for praksis. Henset til de ikke ubetydelige retlige og økonomiske risici, der er forbundet med en sådan erklæring,
         vil det være særlig risikabelt at afgive erklæringen uden at råde over disse informationer.
      
      120. Dette argument mindsker altså – hvis det i det hele taget kan antages til realitetsbehandling – på ingen måde den bevisværdi,
         som Bechers erklæring efter Rettens opfattelse har.
      
      121. Med sit andet argument har appellanten atter gjort rede for sin holdning vedrørende troværdigheden og dermed bevisværdien
         af Bechers erklæring; appellanten har anført den som modargument til Rettens opfattelse og på baggrund heraf gjort gældende,
         at Retten har bedømt bevisværdien forkert.
      
      122. Jeg kan ikke se andet, end at dette er et skjult forsøg på at få Domstolen til at foretage en fornyet undersøgelse af de faktiske
         omstændigheder i anden instans. Dette argument skal derfor af de grunde, der er anført ovenfor under punkt 91-93, afvises
         fra realitetsbehandling (28).
      
      123. Det skal endvidere bemærkes, at den indholdsmæssige kritik, som fremsættes over for Retten med dette anbringende, selv hvis
         kritikken prima facie måtte være rigtig, ikke ville være nok til at begrunde en formodning om, at Retten begik en alvorlig
         fejl ved bedømmelsen af bevisværdien af Bechers erklæring. Dette gælder både for så vidt angår de konklusioner, som Retten
         har draget af den påståede modstrid mellem Bechers erklæring og fordelingsnøgledokumentet og de overvejelser, Retten har foretaget
         for så vidt angår spørgsmålet om, hvilke konsekvenser forsøget på at dække over det interne europæiske aspekt af overtrædelsen
         har for troværdigheden af de øvrige udsagn i denne erklæring.
      
      124. Hvad angår det tredje argument henvises der til støtte for påstanden om, at Rettens endelige konklusion, hvorefter Bechers
         erklæring kan bestyrke Verlucas erklæringer vedrørende projektledningsrør, bygger på en modstridende og ufuldstændig begrundelse,
         til det samme som det, der er blevet anført til støtte for første og andet argument.
      
      125. For så vidt som der her er tale om, at der på ny fremsættes argumenter vedrørende de faktiske omstændigheder, der nu fremsættes
         under overskriften »manglende begrundelse«, skal argumenterne klart afvises fra realitetsbehandling.
      
      126. Det samme gælder for det under betegnelsen supplerende fremsatte argument om, at Retten med urette har tillagt Bechers erklæring
         en anden bevisværdi end den, som ifølge Rettens egne angivelser i den appellerede doms præmis 220 er korrekt.
      
      127. Herved anfægtes atter engang den endelige konklusion, Retten har draget som følge af, at Becher bestrider det interne europæiske
         aspekt, for så vidt angår troværdigheden af de øvrige udsagn i hans erklæring.
      
      128. Jeg når til det resultat, at dette led af det første anbringende heller ikke kan tages til følge, og at konklusionen i den
         appellerede doms præmis 333, hvorefter Verlucas erklæring angav, at overtrædelsen også omfattede projektledningsrør, er rigtig.
      
      d)      »Gruber+Weber«-argumentet
      129. Det tredje led af første anbringende er en indsigelse imod de overvejelser, som Retten gør sig, idet den støtter sig analogt til præmis 214 i dommen i sagen Gruber+Weber mod Kommissionen (29) med det resultat, at selv hvis det var lykkedes sagsøgerne i første instans at så tvivl om, hvilke specielle produkter der
         var omfattet af den aftale, der blev pålagt sanktioner for ved beslutningen, skulle beslutningen ikke annulleres.
      
      130. Det fremgår af formuleringen i begyndelsen af denne præmis, »selv om [...] – hvilket ikke er blevet godtgjort«, at der er
         tale om en hypotetisk overvejelse, der ikke tilføjer noget nyt i forhold til de konklusioner, som Retten drog i præmis 333-335.
      
      131. Da de to første led af dette anbringende, der vedrører de endelige konklusioner i præmis 333 og 335, efter min opfattelse
         ikke kan tages til følge, har den tredje led, der er vendt imod præmis 336, ingen relevans, forstået således, at denne del,
         selv hvis den måtte tages til følge, er uden betydning for den appellerede doms konklusion.
      
      132. I henhold til fast retspraksis er sådanne anbringender (eller led deraf), hvorved der rejses indsigelse imod overflødige retlige
         overvejelser, uden relevans (30).
      
      133. Jeg mener derfor ikke, det er nødvendigt at undersøge tredje led af første anbringende, da dette led ikke har nogen relevans.
      C –    Andet anbringende – sagsbehandlingstiden har været uforholdsmæssig lang
      1.      Appellantens argumenter
      134. Efter appellantens opfattelse har sagsbehandlingen for Retten, der har varet fire år og tre måneder, været alt for lang. Nærmere
         bestemt har perioden på to år, der medgik fra afslutningen af den skriftlige forhandling og til beslutningen om at indlede
         den mundtlige forhandling, samt perioden på 16 måneder, der medgik fra afslutningen af den mundtlige forhandling og til domsafsigelsen,
         været uforholdsmæssig lang.
      
      135. Derved har Retten overtrådt artikel 6, stk. 1, i den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende
         frihedsrettigheder (herefter »EMRK«).
      
      136. Sammenlignet med dommen i sagen Baustahlgewebe mod Kommissionen (31), hvor Domstolen fastslog, at en sagsbehandlingstid på fem år og seks måneder i første instans krænkede princippet i artikel
         6, stk. 1, i EMRK om en retfærdig rettergang inden en rimelig frist, er den foreliggende sag med otte berørte virksomheder,
         hvoraf syv har anlagt sag, på tre forskellige processprog, dog enklere end sagen Baustahlgewebe mod Kommissionen, hvor der
         var tale om elleve søgsmål.
      
      137. I hvert fald skal perioden på to år, der gik fra afslutningen af den skriftlige forhandling i de foreliggende sager og til
         indledningen af den mundtlige forhandling, anses for uforholdsmæssig lang, når der tages hensyn til, at foranstaltningerne
         med henblik på sagens tilrettelæggelse kun varede to måneder.
      
      138. Sagsbehandlingstiden i de foreliggende sager har også været uforholdsmæssig lang, sammenlignet med, hvor længe lignende slags
         sager gennemsnitlig verserer ved Retten (32).
      
      139. Appellanten hævder at have lidt økonomisk skade som følge af sagens varighed, da virksomheden, eftersom sagen trak ud, har
         måttet betale yderligere renter som følge af udskydelsen af betalingen af den fastsatte bøde, og har haft yderligere omkostninger
         i forbindelse med den bankgaranti, det var nødvendigt at stille; denne skade beløber sig efter sagsøgerens beregning til i
         alt 827 332 EUR.
      
      140. Appellanten mener desuden, at et erstatningsbeløb på 175 000 EUR vil være rimeligt, når der henses til Rettens nedsættelse
         af bøderne.
      
      2.      Kommissionens argumenter
      141. Kommissionen har henvist til, at Domstolen inden for rammerne af sin kompetence til at foretage en fuldstændig prøvelse kan
         nedsætte en bøde for at sikre, at der gives en passende erstatning, såfremt retsgrundsætningen om en uafhængig prøvelse ad
         rettens vej inden for en passende frist krænkes.
      
      142. For det – hypotetiske – tilfælde, at Domstolen måtte annullere den fastsatte bøde helt, falder grundlaget for at nedsætte
         bøden med det beløb, sagsøgeren har lidt som skade, dog bort. Da appellen ikke kan bruges til at føre en selvstændig erstatningssag,
         måtte appellanten i så fald anlægge sag i henhold til artikel 235 EF. Det ville i øvrigt i dette – hypotetiske – tilfælde
         ikke være rimeligt at forpligte Kommissionen til at betale erstatning, da appellanten ikke kan kritisere Kommissionen for,
         hvor længe sagen har varet for Retten.
      
      143. I øvrigt har sagen, når der henses til de konkrete forhold – antallet af parter, at EFTA-Tilsynsmyndigheden er intervenient
         i sagen, antallet af processprog samt omfanget og kompleksiteten af de sagsakter, der ligger til grund for den anfægtede beslutning
         – ikke varet uforholdsmæssig længe, heller ikke når man sammenligner sagsbehandlingstiden med, hvor længe lignende sager har
         varet for Retten i den pågældende periode, dvs. perioden mellem 2000 og 2004.
      
      144. Kommissionen har desuden bestridt påstanden om, at appellanten har lidt en økonomisk skade som følge af, at sagen angiveligt
         har varet uforholdsmæssig længe:
      
      –       Appellanten har ikke taget hensyn til de renteindtægter af bødebeløbet, som stod til rådighed for virksomheden under sagens
         forløb.
      
      –       Appellanten har undladt at iværksætte de nødvendige foranstaltninger med henblik på at begrænse sine omkostninger i forbindelse
         med den fastsatte bøde så meget som muligt.
      
      145. Endelig støtter appellanten ifølge Kommissionen sit yderligere krav på betaling af et beløb på 175 000 EUR som en rimelig
         erstatning for, at princippet om en retfærdig prøvelse ad rettens vej er blevet krænket, på en forkert opfattelse af de pågældende
         passager i dommen i sagen Baustahlgewebe mod Kommissionen. Det fremgår af præmis 31 i denne dom, at Domstolen tog behørigt
         hensyn til den skade, som appellanten i den pågældende sag havde lidt som følge af unødvendige renteomkostninger.
      
      3.      Bedømmelse
      146. I dommen i sagen Baustahlgewebe mod Kommissionen støttede Domstolen sin konstatering af, at der medgik for lang tid til sagsbehandlingen
         ved første instans, på følgende kriterier (33):
      
      –       den samlede sagsbehandlingstid
      –       sagens betydning for de berørte parter
      –       antallet af appeller og processprog
      –       omfanget af dokumenterne og de retlige og faktiske spørgsmåls kompleksitet
      –       spørgsmålet, om sagsøgerne og de kompetente myndigheder gennem deres adfærd har medvirket til at forlænge sagen
      –       den tid, der er medgået fra afslutningen af den skriftlige forhandling og til beslutningen om at indlede den mundtlige forhandling
      –       foranstaltninger, der i mellemtiden måtte være truffet med henblik på sagens tilrettelæggelse eller bevisoptagelse
      –       den tid, der er medgået fra afslutningen af den mundtlige forhandling og til domsafsigelsen.
      147. Sammenlignet med Baustahlgewebe-sagen har sagsbehandlingen i første retsinstans i denne sag taget væsentlig kortere tid, nemlig
         fire år og tre måneder og ikke fem år og seks måneder.
      
      148. Hvad angår sagens betydning for appellanterne er situationen ikke væsentlig anderledes end i Baustahlgewebe-sagen. Sagsbehandlingstiden
         har ganske vist ikke haft nogen betydning for, om appellantens virksomhed fortsat kan bestå, men den kan påvirke virksomhedens
         økonomiske interesser alvorligt. Det forhold, at appellanten og Kommissionen er uenige om størrelsen af de omkostninger, der
         skulle være opstået som følge af den uforholdsmæssig lange sagsbehandlingstid, ændrer ikke noget ved denne konstatering.
      
      149. Antallet af anlagte sager (syv) er væsentlig mindre end i Baustahlgewebe-sagen (elleve); antallet af processprog er det samme
         (tre).
      
      150. Det er vanskeligt at foretage en sammenligning af kompleksiteten bag de faktiske og retlige spørgsmål og omfanget af dokumenterne
         i sagen. Alligevel er jeg efter at have undersøgt dommene i første instans tilbøjelig til at mene, at kompleksiteten af de
         faktiske og retlige spørgsmål i de foreliggende sager er større end i Baustahlgewebe-sagen.
      
      151. Næsten alle de faktiske omstændigheder, som lå til grund for Kommissionens beslutning, blev bestridt under sagen i første
         instans og skulle derfor undersøges, og det var nødvendigt at undersøge bevisværdien af de relevante erklæringer og dokumenter,
         der stod til rådighed.
      
      152. De foreliggende sager er desuden kendetegnet ved, at der foreligger meget forskelligartede, vanskelige retlige spørgsmål såsom
         EFTA-Tilsynsmyndighedens deltagelse og den status, som offshore-markederne i Fællesskabet har, især Det Forenede Kongeriges
         markeder. Ikke alle retlige spørgsmål var nye, men det var nødvendigt at foretage en grundig forudgående undersøgelse for
         at kunne besvare dem i den faktiske sammenhæng, de her indgår i.
      
      153. I sagsakterne fra første instans er der ikke noget, der viser, at appellanten skulle havde foretaget sig noget eller anmodet
         Retten om at foretage handlinger, der kunne have medvirket til at forlænge sagsbehandlingen.
      
      154. Fra afslutningen af den skriftlige procedure den 1. februar 2001 og til indledningen af den mundtlige forhandling den 4. februar
         2003 gik der to år.
      
      155. Den 18. juni, den 11. juli og den 31. juli 2002 traf Retten foranstaltninger med henblik på sagens tilrettelæggelse.
      156. Fra afslutningen af den mundtlige forhandling den 21. marts 2003 og til domsafsigelsen den 8. juli 2004 gik der næsten 15
         1/2 måned.
      
      157. På grundlag af de ovenfor anførte omstændigheder når jeg frem til den konklusion, at de foreliggende sager, henset til Rettens
         arbejdsbelastning samlet set i det store og hele svarede til den gruppe af sager, som Baustahlgewebe-sagen hørte til, men
         at den samlede sagsbehandlingstid i første instans var væsentlig kortere i den foreliggende gruppe af sager, nemlig et år
         og tre måneder kortere.
      
      158. Det forhold, at der gik to år fra afslutningen af den skriftlige forhandling og til den formelle indledning af den mundtlige
         forhandling, har efter min mening ingen afgørende betydning. Undersøgelsen af de omfattende sagsakter og dokumenterne i sagen
         samt syntesen heraf i en omfattende retsmøderapport – 135 sider, der skulle oversættes fra Rettens arbejdssprog til de tre
         processprog – medfører nødvendigvis, at det pågældende forberedende arbejde måtte påbegyndes, længe inden beslutningen om
         at indlede den mundtlige forhandling kunne træffes.
      
      159. De forskellige foranstaltninger med henblik på sagens tilrettelæggelse, som Retten traf fra midt i juni 2002, kræver ligeledes
         en forudgående undersøgelse af – i det mindste af en del af – sagsakterne.
      
      160. Perioden på næsten 16 måneder, der gik fra den mundtlige forhandling og til domsafsigelsen, er lang, men jeg tøver med at
         anse den for uforholdsmæssig, eftersom retsmøderne tog to og en halv dag, og henset til dommene selv, hvis længde og opbygning
         afspejler den retlige og faktiske kompleksitet i de foreliggende sager.
      
      161. Hertil kommer endnu et forhold, som Kommissionen ganske vist har antydet, men som kræver en nærmere analyse.
      162. I den periode, hvor de foreliggende sager verserede for Retten – nemlig 2000-2004 – er Rettens arbejdsbyrde målt ud fra antallet
         af verserende sager, blevet næsten fordoblet fra 520 til 1 012 sager. Denne stigning viser, at efterspørgslen efter afgørelser
         fra Retten i denne periode klart overskred Rettens kapacitet.
      
      163. Når det arbejde, en retsinstans skal udføre, vokser, øges den gennemsnitlige sagsbehandlingstid. Dette fremgår også af Rettens
         statistikker. Den gennemsnitlige længde i den gruppe af sager, som konkurrencesager henhører under, er fra 2001 til 2005 vokset
         gradvist fra 30 måneder til ca. 35 måneder (34).
      
      164. Det forhold, at det konstaterede sagsbehandlingstempo ved retsinstanser, hvis arbejdsbyrde overskrider deres kapacitet, aftager,
         følger af den »venteværelseseffekt«, der først og fremmest opstår efter afslutningen af den skriftlige forhandling og efter
         afslutningen af den mundtlige forhandling. På disse tidspunkter skal det kollegium, der afsiger dommen, først forberede de
         forudgående retssager til den mundtlige forhandling eller afslutte dem med domsafsigelse, inden de efterfølgende sager kan
         behandles. Set i lyset heraf taler det forhold, at behandlingen af de foreliggende sager har taget væsentlig kortere tid end
         i de sager, der førte til dommen i sagen Baustahlgewebe mod Kommissionen (35), for, at Retten har arbejdet hurtigt.
      
      165. På baggrund heraf kan en periode på fire år og tre måneder til de foreliggende omfattende og vanskelige sager ikke kvalificeres
         som uforholdsmæssig lang.
      
      166. Jeg når derfor til det resultat, at dette anbringende ikke kan tages til følge.
      167. Jeg henviser desuden til, at når efterspørgslen efter en afklaring ad rettens vej ved en af Fællesskabets retsinstanser strukturelt
         set overskrider retsinstansens kapacitet, og det ikke længere er muligt at iværksætte interne foranstaltninger med henblik
         på at øge produktiviteten uden at skade de kvalitetskrav, som denne retsinstans’ praksis skal opfylde, er fællesskabslovgiver
         forpligtet til at skabe forudsætningerne for, at Domstolen som fællesskabsorgan fortsat kan opfylde den opgave, den er blevet
         pålagt i henhold til artikel 220 EF.
      
      168. At fællesskabslovgiver anerkender dette ansvar, bekræftes af Nice-traktaten (36), hvor der for Rettens vedkommende blev truffet forskellige foranstaltninger med henblik på at opretholde en ligevægt mellem
         Rettens kapacitet og efterspørgslen efter afklaring ad rettens vej. Jeg tænker i denne forbindelse navnlig på den mulighed,
         224 EF giver til at udnævne flere end én dommer ved Retten pr. medlemsstat, og Rådets kompetence i henhold til artikel 225 A
         EF til at oprette særlige retsinstanser i første instans.
      
      VI – Appellen fra Nippon Steel
      A –    Første anbringende: Retten har begået en retlig fejl ved at anvende et forkert beviskrav, selv om det er påvist, at Kommissionens
            anbringender ikke er forenelige med appellantens kommercielle interesser, og at de derfor er ulogiske
      1.      De relevante dele af den appellerede dom
      169. Dette anbringende vedrører præmis 173-188 i den appellerede dom, hvor Retten gør rede for de principper om bevisbyrde og beviskrav,
         den har anvendt ved sin undersøgelse af de japanske producenters argumenter.
      
      170. Hvad angår den retsregel, der skal anvendes på det bevis, som skal føres for, at artikel 81, stk. 1, EF er overtrådt, fastslår
         Retten følgende i præmis 179 og 180:
      
      »179      Som de japanske sagsøgere med føje har mindet om, er det derfor nødvendigt, at Kommissionen fremlægger præcise og samstemmende
         beviser, der kan støtte den faste overbevisning, at overtrædelsen er blevet begået (jf. i denne retning dommen i sagen CRAM
         og Rheinzink mod Kommissionen, præmis 57 ovenfor, præmis 20, og cellulose II-dommen, præmis 56 ovenfor, præmis 127; dommen
         i sagen SIV m.fl. mod Kommissionen, præmis 57 ovenfor, præmis 193-195, 198-202, 205-210, 220-232, 249, 250 og 322-328, og
         dommen i sagen Volkswagen mod Kommissionen, præmis 57 ovenfor, præmis 43 og 72)« (37).
      
      »180      Det er imidlertid væsentligt at understrege, at hver enkelt af de af Kommissionen fremlagte beviser ikke nødvendigvis skal
         opfylde disse kriterier i forhold til hver enkelt led i overtrædelsen. Det er tilstrækkeligt, at den række indicier, som institutionen
         har påberåbt sig, bedømt i deres helhed opfylder dette krav (jf. i denne retning PVC II-dommen, præmis 61 ovenfor, præmis
         768-778, især præmis 777, som på dette væsentlige punkt efter appel blev bekræftet af Domstolen i dennes dom af 15.10.2002,
         forenede sager C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P – C-252/99 P og C-254/99 P, Limburgse Vinyl Maatschappij
         m.fl. mod Kommissionen, Sml. I, s. 8375, præmis 513-523).«
      
      171. Anbringendet er desuden en indvending imod de væsentlige forhold, der ifølge Retten skal føres bevis for, for at det kan antages,
         at der foreligger en overtrædelse af artikel 81, stk. 1, EF. I denne forbindelse henviser appellanten til følgende passager
         i den appellerede doms præmis 181 og 185:
      
      »181      Det [fremgår] af selve ordlyden af artikel 81, stk. 1, EF, at aftaler mellem virksomheder uanset deres virkninger er forbudt,
         når de har et konkurrencestridigt formål [...].«
      
      »185      Det [er] for så vidt angår spørgsmålet, om overtrædelsen foreligger, uden betydning, hvorvidt det havde kommerciel interesse
         for de japanske sagsøgere at indgå den aftale med konkurrencebegrænsende formål, som Kommissionen har fastslået i den anfægtede
         beslutnings artikel 1, såfremt det på grundlag af beviserne i Kommissionens sagsakt er godtgjort, at de faktisk indgik denne
         aftale.«
      
      2.      Appellantens argumenter
      172. Appellanten har gjort gældende, at Retten begik en fejl, idet den ikke drog de korrekte retlige konsekvenser af det forhold,
         at de japanske producenter ikke havde nogen kommercielle interesser i at begå den påståede overtrædelse. Fejlen består nærmere
         bestemt i, at Retten, da den bestemte, hvilken retsregel beviset for, at der foreligger en overtrædelse af artikel 81, stk. 1,
         EF, skal opfylde, undlod at tage hensyn til, at appellanten åbenbart ikke havde nogen kommerciel interesse. Retten mente ganske
         enkelt, at en manglende kommerciel interesse er uden betydning, såfremt det – på grundlag af de beviser, der fremgår af Kommissionens
         dokumenter – kan fastslås, at den omtvistede aftale er indgået.
      
      173. Appellanten mener derimod, at:
      1)      Det forhold, at virksomheden ikke havde nogen kommercielle grunde til at indgå den omtvistede aftale, skulle have medført
         et krav om mere afgørende beviser for, at aftalen forelå, end det ellers ville have været påkrævet.
      
      2)      Manglen på kommercielle motiver skulle have påvirket den endelige konklusion, som Kommissionen drog af de flertydige beviser
         for, at aftalen bestod. I hvert fald kunne det, da der var en anden forklaring på appellantens adfærd på markedet, ikke udledes
         af disse beviser, at artikel 81, stk. 1, EF var overtrådt.
      
      3)      Manglen på kommercielle motiver skulle have haft konsekvenser for spørgsmålet, om erklæringer, der er afgivet i en anden parts
         navn – en part, der efter sigende deltager i kartellet – kan bruges som et bevis, der støtter Kommissionens anbringende: Et
         sådant bevis kan kun tillades, hvis alle væsentlige dele af aftalen (såsom deltagerne heri, aftalens varighed, de berørte
         produkter og overtrædelsens art) er konstateret på grundlag af beviser, der er uafhængige af disse erklæringer. Appellanten
         har i denne forbindelse henvist til præmis 91 i dommen i sagen Enso-Gutzeit mod Kommissionen (38).
      
      3.      Kommissionens argumenter
      174. Kommissionen har gjort gældende, at dette anbringende ikke kan antages til realitetsbehandling og i hvert fald er ugrundet.
      175. Kommissionen har navnlig fremført to argumenter imod, at dette anbringende kan antages til realitetsbehandling:
      1)      Anbringendet kan ikke tages til følge, uden at der foretages en nærmere undersøgelse af den faktiske bedømmelse, som Retten
         har foretaget, for så vidt angår klarheden og bevisværdien af de erklæringer, protokoller og andre dokumenter, der blev forelagt
         den (dette argument taler efter Kommissionens opfattelse også imod, at det andet og tredje anbringende skulle kunne antages
         til realitetsbehandling).
      
      2)      Anbringendet medfører, at appellens omfang udvides ud over omfanget af de anbringender, der blev anført i første instans,
         da appellanten ved denne lejlighed fremsatte sine argumenter om, at virksomheden ikke havde nogen kommercielle interesser
         i eksport af OCTG-rør og projektledningsrør til Europa, helt uafhængigt af bedømmelsen af bevisværdien af det materiale, som
         Kommissionen har fremlagt.
      
      176. Kommissionen anser anbringendet for ugrundet, idet
      1)      appellantens argumenter vedrører virkningen og mere generelt relevansen af de deltagende virksomhedernes kommercielle interesser
         ved konstateringen af, om der foreligger en overtrædelse. Retten anførte i den appellerede doms præmis 184 i overensstemmelse
         med fast retspraksis (39), at aftaler, der i sig selv er konkurrencebegrænsende og udtrykkeligt er forbudt i henhold til artikel 81, stk. 1, EF, ikke
         kan berettiges ved hjælp af en økonomisk analyse af den økonomiske sammenhæng, såfremt aftalens konkurrencebegrænsende formål
         klart bevises af dokumenter (40)
      
      2)      selv hvis der ses bort fra, at appellantens påstand om, at virksomheden ikke havde nogen kommercielle interesser i den omtvistede
         aftale, blev bestridt i første instans, kunne Retten, for hvem der forelå en sagsakt, der indeholdt direkte beviser for sagsøgerens
         hemmelige adfærd, begrænse sig til at undersøge dette bevismateriale og på grundlag heraf konstatere, at forbuddet i artikel
         81, stk. 1, EF var overtrådt
      
      3)      de argumenter, som appellanten udleder af dommen i sagen Enso-Gutzeit mod Kommissionen, er forkerte, for så vidt som de angår
         spørgsmålet, om erklæringerne kan benyttes som belastende beviser. Den pågældende sag drejede sig ikke om, hvorvidt disse
         beviser kunne antages til realitetsbehandling, men derimod om, hvorvidt de var troværdige, når princippet om fri bevisførelse
         blev anvendt (41).
      
      4.      Bedømmelse
      177. De argumenter, som Kommissionen har anført imod at antage dette anbringende til realitetsbehandling, overbeviser mig ikke.
         Spørgsmålet, om Retten har anvendt den korrekte retlige målestok ved undersøgelsen af de beviser, som skal bekræfte den omtvistede
         overtrædelse, er i høj grad et retligt spørgsmål.
      
      178. I øvrigt kunne den måde, som appellanten har redegjort for og støttet dette anbringende på, nemlig ved delvis at udlede sine
         argumenter af Rettens faktiske bedømmelse af de forelagte beviser, give indtryk af, at virksomheden i første række forsøger
         at opnå, at Domstolen foretager en ny bedømmelse af disse beviser i ankeinstansen. Dette fejlgreb bør efter min opfattelse
         ikke medføre, at anbringendet ikke antages til realitetsbehandling.
      
      179. Jeg kan heller ikke følge argumentet om, at appellanten har udvidet omfanget af de anbringender, som virksomheden fremsatte
         i første instans, idet virksomheden har påstået, at Retten ved sin bevisbedømmelse skulle have taget hensyn til, at den ikke
         havde nogen kommercielle interesser i den omtvistede aftale. Appellanten har ganske vist anført dette argument særskilt i
         den første instans, men netop ved anvendelsen af princippet om fri bevisførelse må der principielt tages hensyn til sådanne
         forhold, der fremgår af den konkrete sammenhæng. 
      
      180. Ved realitetsbedømmelsen af dette anbringende begrænser jeg mig til spørgsmålet, om Retten som følge af den påståede mangel
         på kommercielle interesser i forbindelse med den overtrædelse af artikel 81, stk. 1, EF, som Kommissionen konstaterede i sin
         beslutning, skulle have foretaget en anden bedømmelse af de forelagte beviser end den, den foretog i den appellerede dom.
      
      181. Det skal i denne forbindelse undersøges, om det var en korrekt overvejelse, Retten gjorde rede for i den appellerede doms
         præmis 179-188, og som foranledigede den til først at bedømme de beviser, som Kommissionen fremførte, og kun subsidiært undersøge,
         om den påståede aftales beståen overhovedet rimer med situationen på de pågældende markeder.
      
      182. Efter min opfattelse har Retten handlet klart og også korrekt, når der henses gældende retspraksis.
      183. I præmis 179 henviser Retten indledningsvis til det princip, der følger af dens efterhånden meget omfattende praksis (42), og hvorefter det er nødvendigt, at Kommissionen fremlægger præcise og samstemmende beviser, der kan støtte den faste overbevisning,
         at overtrædelsen er blevet begået. Derefter anfører Retten i præmis 180, ligeledes under henvisning til fast retspraksis (43), at det er tilstrækkeligt, at den række indicier, som Kommissionen har påberåbt sig, bedømt i deres helhed opfylder dette
         krav. I præmis 181 afslutter Retten den første del af sine overvejelser med en henvisning til fast retspraksis (44), hvorefter det fremgår af selve ordlyden af artikel 81, stk. 1, EF, at aftaler mellem virksomheder uanset deres virkninger
         er forbudt, når de har et konkurrencestridigt formål. I den foreliggende sag har Kommissionen i første række støttet sig til
         det konkurrencebegrænsende formål med den aftale, som Kommissionen ved talrige dokumentbeviser forsøger at påvise eksistensen
         og omfanget af.
      
      184. På grundlag af den første del af sine overvejelser når Retten i præmis 182 til det resultat, at det anførte potentielt indebærer
         væsentlige konsekvenser for første anbringendes første led, der i det væsentlige støttes på de manglende konkurrencebegrænsende
         virkninger af overtrædelsen, der er påtalt i den anfægtede beslutnings artikel 1.
      
      185. Den anden del af Rettens overvejelser indledes med konstateringen af, at sagsøgerens argumentation vedrørende de manglende
         konkurrencemæssige virkninger af den omtvistede aftale ikke i sig selv – selv om argumentationen måtte være begrundet – kan
         føre til annullation af den anfægtede beslutnings artikel 1 (præmis 183) (45).
      
      186. Hvad særligt angår aftaler, der i lighed med den foreliggende aftale går ud på, at hjemmemarkederne skal respekteres, har
         Retten i Cement-dommen fastslået, dels at de har et formål, der i sig selv er konkurrencebegrænsende, og henhører under en
         gruppe af aftaler, som udtrykkeligt er forbudt ved artikel 81, stk. 1, EF, dels at dette formål, som i den pågældende sag
         ubestrideligt var påvist ved hjælp af dokumentbeviser, ikke kan berettiges ved hjælp af en analyse af den økonomiske sammenhæng,
         som den pågældende konkurrencebegrænsende adfærd indgår i (præmis 184).
      
      187. Det er derfor for så vidt angår spørgsmålet, om overtrædelsen foreligger, uden betydning, hvorvidt det havde kommerciel interesse
         for appellanterne at indgå den pågældende aftale, såfremt det på grundlag af beviserne i Kommissionens sagsakt er godtgjort,
         at de faktisk indgik denne aftale (præmis 185).
      
      188. Argumentationen om, at appellanterne har påvist omstændigheder, der kaster et andet lys på de faktiske omstændigheder, som
         Kommissionen har bevist, og gør det muligt at give en anden, sandsynlig forklaring på de faktiske omstændigheder, er uden
         relevans i den foreliggende sag. Det må nemlig konstateres, at den retspraksis, som denne argumentation støttes på, vedrører
         den situation, hvor Kommissionen udelukkende bygger på de pågældende virksomheders adfærd på markedet til støtte for konklusionen
         om, at der foreligger en overtrædelse (46) (præmis 186).
      
      189. I det foreliggende tilfælde har Kommissionen påberåbt sig dokumentbeviser til støtte for sin konstatering af, at der foreligger
         en konkurrencestridig aftale. Den af appellanterne påberåbte retspraksis kan herefter kun være relevant i denne sag, såfremt
         det antages, at Kommissionen ikke har været i stand til at bevise overtrædelsens eksistens på grundlag af de dokumentbeviser,
         den gør gældende. I denne situation påhviler det appellanterne ikke alene at fremlægge et sandsynligt alternativ til Kommissionens
         opfattelse, men tillige at påvise, at de i den anfægtede beslutning anvendte beviser er utilstrækkelige til at bevise overtrædelsen
         (præmis 187).
      
      190. Disse overvejelser fra Retten er helt i overensstemmelse med Rettens og Domstolens faste praksis. Appellantens argument om,
         at der, hvis der er en plausibel forklaring på den kritiserede adfærd, nemlig idet der ikke foreligger nogen kommercielle
         interesser, skal stilles større krav til bevisførelsen, ville betyde, at denne retspraksis skulle strammes betydeligt.
      
      191. Det er der efter min opfattelse ingen grund til. Som Domstolen anførte i sin nylige dom i sagen Aalborg Portland m.fl. mod
         Kommissionen (47) (præmis 55-57), er bevisførelsen i konkurrencesager ofte overordentlig vanskelig, da deltagerne er klar over forbuddet mod
         at deltage i en konkurrencebegrænsende adfærd og de bøder, de risikerer at ifalde ved at overtræde forbuddet. Derfor må en
         sådan adfærd i de fleste tilfælde udledes ved en slutning ud fra et vist antal sammenfaldende omstændigheder og indicier,
         der, når de betragtes samlet, og i mangel af en anden logisk forklaring kan udgøre beviset for en tilsidesættelse af konkurrencereglerne.
      
      192. Det er klart, at hvis det som her lykkes Kommissionen at samle talrige dokumentbeviser for en overtrædelse, den påstår, har
         fundet sted, er det i første række disse beviser, Retten bedømmer. Kun hvis det viser sig, at disse beviser ikke er tilstrækkelige
         til at påvise den påståede overtrædelse, skal det desuden undersøges, om overtrædelsen kan udledes af omstændigheder og indicier,
         der hænger sammen med handlemåden på markedet.
      
      193. Appellanten har illustreret sit argument med et billede fra House of Lords’ retspraksis (48): Hvis man ser et stort brunt dyr i Regent’s Park, er det mere sandsynligt, at der er tale om en schæferhund end en løve;
         hvis det påstås, at der alligevel er tale om en løve, er det nødvendigt at føre særligt bevis herfor.
      
      194. Dette billede passer ikke i det foreliggende tilfælde, da der ikke er tale om, at der skal bedømmes to mulige forhold, hvoraf
         det ene er mere sandsynligt end det andet i den foreliggende sammenhæng; det skal derimod vurderes, hvor sandsynligt et bestemt
         forhold er set ud fra de beviser, der er fremlagt.
      
      195. Hvis beviserne er tilstrækkelige til at påvise, at den påståede overtrædelse er sket, er kravet om en overbevisende bevisførelse
         opfyldt.
      
      196. Sagt på en anden måde: Hvis en fugl på grund af sine kendetegn kan defineres som en and, er den – selv om der ikke er vand
         i nærheden – en and og ikke en krage.
      
      197. Jeg når derfor til det resultat, at appellantens første anbringende ikke kan tages til følge.
      B –    Andet anbringende: Retten har begået en retlig fejl ved at anvende et forkert beviskrav i en sag, hvor de fremlagte dokumentbeviser
            er tvetydige, og hvor appellanten har givet en alternativ forklaring på den omtvistede adfærd
      
      C –    Tredje anbringende: Retten har begået en retlig fejl ved at anvende et forkert beviskrav for så vidt angår den grad af bestyrkelse,
            der kræves for at støtte de anfægtede forklaringer, der er benyttet af Kommissionen som primært bevis, men som ikke er sandsynlige,
            meget tvetydige samt modsagt af andre beviser
      198. Jeg skal undlade at gengive de argumenter, som appellanten har fremført til støtte for de to anbringender.
      199. I forbindelse med begge anbringender har appellanten indledningsvis fremført, at Retten ved bedømmelsen af de beviser, der
         består af erklæringer og dokumenter, som Kommissionen har anført til støtte for påstanden om, at den pågældende overtrædelse
         er sket, har anvendt et forkert – for lavt – beviskrav.
      
      200. Jeg har allerede ovenfor i forbindelse med bedømmelsen af det første anbringende konstateret, at den metode, som Retten anvendte
         ved bedømmelsen af, om Kommissionen har fremlagt et helt overbevisende bevis for, at overtrædelsen er sket, var korrekt: I
         henhold til fast retspraksis kunne Retten forholde sig som den gjorde.
      
      201. Med begge anbringender prøver appellanten på grundlag af Rettens bedømmelse af de fremlagte bevisers faktiske bevisværdi at
         slutte, at denne anvendte et for lavt beviskrav.
      
      202. Efter min opfattelse kan dette forsøg på at opnå, at Domstolen efterprøver Rettens bedømmelse af de faktiske omstændigheder,
         ikke lykkes, da rammen for appellen, der kun må omfatte en bedømmelse af retsspørgsmål, ellers overskrides.
      
      203. Jeg når derfor til det resultat, at disse to anbringender åbenbart ikke kan antages til realitetsbehandling.
      D –    Fjerde anbringende: Retten har begået en retlig fejl ved at anføre en selvmodsigende og utilstrækkelige begrundelse for sin
            konklusion om, at Bechers forklaring af 21. april 1997 kunne bestyrke de forklaringer, der blev afgivet af Verluca om den
            påståede overtrædelse vedrørende projektledningsrør
      1.      Appellantens argumenter
      204. Appellanten har henvist til den appellerede doms præmis 220, hvori Retten anførte følgende: »[...] for så vidt som et dokument
         ikke er i åbenbar modstrid med Verlucas erklæringer om markedsopdelingsaftalens eksistens eller hovedindhold, er det tilstrækkeligt,
         at det dokumenterer de væsentlige bestanddele af aftalen, som han har beskrevet, for at kunne tillægges en vis værdi som et
         bestyrkende element inden for rækken af de anvendte belastende beviser [...]«.
      
      205. Ved sin bedømmelse af betydningen af Bechers forklaring som bestyrkelse af Verlucas erklæring har Retten imidlertid anvendt
         et andet beviskrav end det, som det opstillede i den appellerede doms præmis 220. Becher har modsagt Verluca på et meget væsentligt
         punkt ved at fremføre, at der ikke forelå nogen markedsopdelingsaftale mellem de europæiske producenter. Retten har i øvrigt
         også klart anerkendt dette, for i præmis 302 anfører den, at denne modsigelse begrænser troværdigheden af Bechers erklæring.
         Alligevel var Retten stadig af den opfattelse, at Bechers erklæringer bestyrkede Verlucas erklæringer om anvendelsen af markedsopdelingsaftalen
         på projektledningsrør.
      
      206. I det væsentlige accepterer Retten altså selvmodsigende beviser, når der er tale om Bechers erklæring, hvorved den i overensstemmelse
         med sin egen regel sandsynligvis ville have undladt at tage hensyn til lige så selvmodsigende erklæringer, hvis disse havde
         foreligget i dokumenterne. Dermed har Retten på vilkårlig vis skelnet mellem erklæringer og dokumentbeviser.
      
      207. Som følge af denne vilkårlige skelnen har Retten begået en retlig fejl ved bedømmelsen af bevisværdien af Bechers erklæring.
         Denne erklæring kan derfor heller ikke anvendes som støtte for, at der foreligger en markedsopdelingsaftale med hensyn til
         projektledningsrør.
      
      2.      Kommissionens argumenter
      208. Ifølge Kommissionen skal dette anbringende afvises fra realitetsbehandling: Det kan ikke tages til følge, da det kun er rettet
         imod én af de tre konklusioner fra Retten (præmis 333-336), der er indbyrdes uafhængige, og hvorefter den omtvistede overtrædelse
         også omfattede projektledningsrør.
      
      209. Kommissionen har subsidiært gjort gældende, at anbringendet er ugrundet, da Retten meget vel kunne skelne mellem erklæringer,
         der blev afgivet efterfølgende i anledning af undersøgte overtrædelser, og samtidige dokumentbeviser.
      
      210. Dokumenter, der er udarbejdet på den tid, hvor overtrædelsen er sket, og inden undersøgelsen heraf indledes, har i reglen
         samme bevisværdi med hensyn til alle de forhold, der behandles i dokumenterne. Det er på dette stade nemlig mindre sandsynligt,
         at deres indhold er påvirket af taktiske overvejelser med henblik på en undersøgelse. Hvis indholdet af sådanne dokumenter
         klart er uforeneligt med senere afgivne erklæringer, er der grund til at tvivle meget på disse erklæringers troværdighed.
         I et sådant tilfælde kan det ikke antages, at der er ført et sammenhængende bevis.
      
      211. Det forholder sig anderledes med erklæringer, der er afgivet efterfølgende, mens der foretages en undersøgelse. Det kan ske,
         at der i sådanne erklæringer indrømmes visse forhold, hvorimod andre nægtes at bestå, eftersom den erklærende, der er klar
         over, at Kommissionen foretager en undersøgelse, vil kunne formode, at Kommissionen allerede har kendskab til bestemte faktiske
         forhold. De forhold, der indrømmes i en sådan erklæring, og som også belaster den pågældende selv, har i så fald en helt sikker
         bevisværdi.
      
      212. Appellantens opfattelse ville føre til, at Domstolen anmodes om at fastslås, at en erklæring, som også belaster den erklærende,
         ikke har nogen som helst bevisværdi, hvis erklæringen er ufuldstændig eller svækkes af en delvis benægtelse. Et sådant anbringende
         er uforeneligt med Rettens opfattelse i den appellerede doms præmis 211 og 297, der i øvrigt ikke bestrides, og hvorefter
         erklæringer, der er i strid med den erklærendes interesser, principielt skal tillægges betydelig vægt.
      
      3.      Bedømmelse
      213. Det kan udledes af formuleringen i den appellerede doms præmis 334, første punktum: »Det er [...] allerede fastslået, at når
         [...] vil [Verlucas] erklæringer i denne situation i sig selv kunne være tilstrækkelige til at bevise andre punkter i den
         anfægtede beslutning«, at det resultat, som Retten når til i præmis 333, nemlig at Bechers erklæring bestyrker Verlucas erklæringer
         for så vidt angår projektledningsrør, har en subsidiær karakter i forhold til konklusionen i præmis 334 og 335, hvorefter
         Verlucas erklæringer er tilstrækkeligt bevis for, at den retsstridige overtrædelse også omfatter disse produkter.
      
      214. Da appellantens anbringender ikke udtrykkelig er rettet imod præmis 334 og 335, følger det heraf, at dette anbringende, selv
         hvis det skal tages til følge, ikke kan medføre, at den appellerede dom ophæves; anbringendet skal derfor ikke undersøges,
         da det er uden relevans (49).
      
      215. Det er derfor ikke nødvendigt, at jeg kommer nærmere ind på indholdet af dette anbringende.
      216. I det væsentlige påstår sagsøgeren, at Retten anvender to forskellige standarder, idet den tillægger et dokumentbevis, der
         modsiges af Verlucas erklæringer, større betydning end erklæringer, der delvis afviger fra Verlucas erklæringer.
      
      217. Jeg er enig med Kommissionen i, at erklæringer, der afgives i virksomheders navn, mens undersøgelsesproceduren løber, efter
         at overtrædelsen er begået, for så vidt angår bevisbedømmelsen ikke kan behandles på samme måde som dokumenter, der blev udarbejdet
         på det tidspunkt, hvor overtrædelsen fandt sted, og inden undersøgelsesproceduren blev indledt.
      
      218. Det er indlysende, at de, der afgiver sådanne erklæringer, forsøger at fortie alt det, de regner med at kunne skjule uden
         at være uærlige. Disse erklæringer vil derfor ofte være ufuldstændige og af og til virke som tilsløringer. På samme måde kan
         udsagn i erklæringer, der belaster den erklærende selv – sådan som Retten med rette har gjort rede for i den appellerede doms
         præmis 211 og 297 – anses for troværdige.
      
      219. Dette gælder så meget mere, når det punkt, på hvilket de forskellige erklæringer afviger fra hinanden, er meget anderledes
         end det eller de punkter, på hvilke erklæringerne bekræfter eller bestyrker hinanden.
      
      220. I det foreliggende tilfælde afviger Verluca og Bechers erklæringer fra hinanden for så vidt angår overtrædelsens geografiske
         omfang; de svarer derimod til hinanden hvad angår overtrædelsens indholdsmæssige omfang.
      
      221. Det forhold, at Becher i sin erklæring bekræfter, at hans virksomhed deltog i en markedsopdelingsaftale, der også omfattede
         projektledningsrør, og dermed belaster sin virksomhed – yderligere – kunne derfor give Retten tilstrækkelig grund til at anse
         denne erklæring for troværdig for så vidt angår dette projekt.
      
      222. Jeg når derfor til den konklusion, at appellantens fjerde anbringende ligeledes er uden betydning eller i hvert fald ugrundet.
      VII – Sagens omkostninger
      223. På baggrund heraf når jeg til den konklusion, at Sumitomo og Nippons anbringender i deres helhed er ugrundet.
      224. Da Kommissionen har nedlagt påstand om, at appellanterne betaler sagens omkostninger, skal disse i henhold til artikel 122,
         stk. 1, i Domstolens procesreglement tilpligtes at betale sagens omkostninger.
      
      VIII – Forslag til afgørelse
      225. På grundlag af ovenstående foreslår jeg Domstolen:
      –      I sag C-403/04 P
      a)      at forkaste appellen
      b)      at pålægge appellanten at betale omkostningerne i appelsagen.
      –      I sag C-405/04 P
      a)      at forkaste appellen
      b)      at pålægge appellanten at betale omkostningerne i appelsagen.
      1 –	Originalsprog: nederlandsk.
      
      2 –	Sml. II, s. 2501.
      
      3 –	EFT L 140, s. 1.
      
      4 –	Der kan ikke anføres anbringender, der i det væsentlige er rettet mod en handling eller passivitet fra et eller flere fællesskabsorganer.
         Hvis disse anbringender gentages, betyder det, at der er tale om en »normal« appel. Jf. bl.a. dom af 7.5.1998, sag C-401/96,
         Somaco mod Kommissionen, Sml. I, s. 2587, præmis 49, og af 22.4.1999, sag C-161/97 P, Kernkraftwerke Lippe-Ems mod Kommissionen,
         Sml. I, s. 2057, præmis 76 f.
      
      5 –	Jf. bl.a. dom af 10.12.1998, sag C-221/97 P, Schröder og Thomann mod Kommissionen, Sml. I, s. 8255, præmis 35 og 38-42,
         og af 9.9.1999, sag C-257/98 P, Lucaccioni mod Kommissionen, Sml. I, s. 3251, præmis 61 f.
      
      6 –	Dom af 8.7.1999, sag C-51/92 P, Hercules mod Kommissionen, Sml. I, s. 4235, præmis 113.
      
      7 –	Også i tilfælde af, at der er tale om en førsteinstansbehandling, har Domstolen og Rettet kun i begrænset omfang tilladt,
         at en klage udvides på grundlag af generelle henvisninger. Jf. udtrykkelig dom af 20.3.2002, sag T-31/99, ABB Asea Brown Boveri
         mod Kommissionen, Sml. II, s. 1881, præmis 113 og den deri nævnte retspraksis, samt de principper, som Domstolen opstillede
         i dom af 14.9.1999, sag C-310/97 P, Kommissionen mod Assidomen Kraft Products AB, Sml. I, s. 5365, præmis 52-63. Begge blev
         for nylig endnu engang omtalt udførligt i Rettens dom af 14.12.2005, sag T-209/01, Honeywell International mod Kommissionen,
         Sml. II, s. 5527, præmis 53-68.
      
      8 –	Den pågældende passus i Bechers erklæring lyder således: »Jeg kender kun begrebet »Fundamentals« i forbindelse med europæiske
         og japanske producenters adfærd før i tiden (dvs. før den 1.4.1995). Så vidt jeg ved, er »Fundamentals« [...]«
      
      9 –	Ifølge appellanterne lyder den pågældende passus i Bechers erklæring således i den engelske oversættelse: »In the Dalmine
         document submitted to me, the term »Fundamentals« is used in conjunction with activities by seamless manufactures in Europe.
         The use of the term is incorrect as far as I know [...]«
      
      10 –	Den pågældende passus i præmis 278 lyder således: »Først bemærkes, at i modsætning til hvad Kommissionen har anført, vedrører
         fordelingsnøgledokumentet kun sømløse OCTG-rør og ikke ledningsrør.«
      
      11 –	Dom af 14.5.1998, sag T-310/94, Sml. II, s. 1043, præmis 214.
      
      12 –	Kommissionens beslutning af 3.6.1997 om en fusions forenelighed med det fælles marked (sag VI/M.906 – MANNESMANN/VALLOUREC)
         baseret på Rådets forordning (EØF) nr. 4064/89 (EFT C 238 af 5.8.1997, s. 15).
      
      13 –	Dom af 15.3.2000, forenede sager T-25/95, T-26/95, T-30/95 – T-32/95, T-34/95 – T-39/95, T-42/95 – T-46/95, T-48/95, T-50/95
         – T-65/95, T-68/95 – T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 og T-104/95, Cimenteries CBR m.fl., Sml. II, s. 491.
      
      14 –	Dom af 14.5.1998, sag T-337/94, Sml. II, s. 1571.
      
      15 –	Nævnt ovenfor i fodnote 11.
      
      16 –	Kommissionen har i denne forbindelse henvist til dom af 17.4.1997, sag C-138/95 P, Campo Ebro Industrial m.fl. mod Rådet,
         Sml. I, s. 2027, præmis 60 og 61.
      
      17 –	Nævnt ovenfor i fodnote 14.
      
      18 –	Den pågældende passus i præmis 278 lyder således: »Fordelingsnøgledokumentet [vedrører] kun sømløse OCTG-rør og ikke ledningsrør.«
      
      19 –	Præmis 283 og 284 lyder, i det omfang de har betydning her, således:
      
      »283	Selv om den i præmis 281 ovenfor påviste modsigelse utvivlsomt svækker bevisværdien af fordelingsnøgledokumentet samt
         i et vist omfang bevisværdien af Verlucas erklæringer, bliver modsigelsens betydning stærkt begrænset [...]. For selv om de
         latinamerikanske producenter måtte have accepteret at anvende en fordelingsnøgle på de andre markeder end det europæiske,
         må det fastslås, at forhandlingerne med disse producenter i det væsentlige slog fejl set fra et europæisk synspunkt, således
         at Verlucas negative bedømmelse af deres udfald faktisk er i overensstemmelse med fordelingsnøgledokumentet på dette afgørende
         punkt.
      
      284	Det må konkluderes, at den modsigelse mellem Verlucas udtalelser i en af disse erklæringer og fordelingsnøgledokumentet,
         som Kommissionen selv har nævnt i den anfægtede beslutnings betragtning 86, ikke i væsentligt omfang begrænser troværdigheden
         af disse to beviser.«
      
      20 –	Præmis 217 lyder således: »For så vidt som Sumitomo på grundlag af henvisningen i dokumentet vedrørende undersøgelsen hos
         Vallourec til den omstændighed, at fordelingsnøglen fandt anvendelse »alene på standardprodukter«, har fremført det argument,
         at ledningsrør, der ikke er standardprodukter, ikke var berørt heraf, er det væsentligt at påpege, at Verluca med denne udtalelse
         udtrykkeligt besvarede et spørgsmål, der vedrørte referatet af samtalen med JF. Det fremgår imidlertid af dette referat, at
         det udelukkende vedrører OCTG-rør og ikke ledningsrør, hvorfor det må antages, at Verlucas forklaringer udelukkende vedrører
         OCTG-rør.«
      
      21 –	Den afgørende passus i præmis 349 lyder således: »[…] Selv om der ikke er tvivl om rigtigheden af Verlucas udtalelser om
         overtrædelsens varighed, følger det således af den vage karakter af hans oplysning om dennes ophør, at hans erklæring ikke
         i sig selv er tilstrækkelig til at bevise dette sidstnævnte tidspunkt fornødent omfang«.
      
      22 –	Jf. bl.a. dom af 7.1.2004, forenede sager C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P og C-219/00 P, Aalborg
         Portland m.fl. mod Kommissionen, Sml. I, s. 135, præmis 48-51, og af 6.1.2004, forenede sager C-2/01 P og C-3/01 P, BAI og
         Kommissionen mod Bayer, Sml. I, s. 26, præmis 47 f.
      
      23 –	Jf. ovenfor under punkt 34.
      
      24 –	Nævnt ovenfor i fodnote 13.
      
      25 –	Nævnt ovenfor i fodnote 14.
      
      26 –	Jf. dommen i sagen Aalborg Portland m.fl. mod Kommissionen, nævnt ovenfor i fodnote 20, præmis 132.
      
      27 –	Rettens dom af 20.3.2002, sag T-23/99, LR af 1998 mod Kommissionen, Sml. II, s. 1705, præmis 45.
      
      28 –	Under punkt 36 i sit forslag til afgørelse i sagen BAI og Kommissionen mod Bayer (fodnote 22) har generaladvokat Tizzano
         foretaget de samme overvejelser.
      
      29 –	Nævnt ovenfor i fodnote 11.
      
      30 –	For så vidt angår den efterhånden omfattende retspraksis henviser jeg til Domstolens dom af 18.3.1993, sag C-35/92 P, Parlamentet
         mod Frederiksen, Sml. I, s. 991, præmis 31, og af 16.9.1997, sag C-362/95 P, Blackspur og Rådet mod Kommissionen, Sml. I,
         s. 4775, præmis 18-23, samt Domstolens kendelse af 13.9.2001, sag C-467/00 P, CP mod ECB, Sml. I, s. 6041, præmis 34-36.
      
      31 –	Dom af 17.12.1998, sag C-185/95 P, Sml. I, s. 8417, præmis 26-49.
      
      32 –	Appellanten har for så vidt henvist til angivelserne i bilag 12 til årsberetningen for 2003 for Domstolen og Retten i Første
         Instans.
      
      33 –	Nævnt ovenfor i fodnote 31, præmis 28-45.
      
      34 –	Jeg har her undladt at medregne år 2000, da statistikkerne for dette år tydelig blev forvrænget af de meget omfattende
         Cement-domme (fodnote 13). Behandlingen af disse sager tog gennemsnitlig fem år og mundede ud i en dom på 1 265 sider.
      
      35 –	Nævnt ovenfor i fodnote 31.
      
      36 –	EFT 2001 C 80, s. 1.
      
      37 –      Domstolens dom af 29.3.1984, forenede sager 29/83 og 38/83, Sml. s. 1679, af 31.3.1993, forenede sager C-89/85, C-104/85,
         C-114/85, C-116/85, C-117/85 og sag C-125/85 – C-129/85, Ahlström Osakeyhtiö m.fl. mod Kommissionen, »cellulose II«, Sml.
         I, s. 1307, præmis 127; Rettens dom af 10.3.1992, forenede sager T-68/89, T-77/89 og T-78/89, Sml. II, s. 1403, og af 6.7.2000,
         sag T-62/98, Sml. II, s. 2707.
      
      38 –      Nævnt ovenfor i fodnote 14.
      
      39 –      Kommissionen har i denne forbindelse desuden henvist til dommen i sagen Aalborg Portland m.fl. mod Kommissionen, nævnt ovenfor
         i fodnote 22, præmis 55-57.
      
      40 –      Den appellerede doms præmis 184 har følgende ordlyd: »Hvad særligt angår aftaler, der i lighed med den aftale, som Kommissionen
         har konstateret i denne sag, går ud på, at hjemmemarkederne skal respekteres, har Retten i Cement-dommen, præmis 66 ovenfor
         (præmis 1085-1088), fastslået, dels at de har et formål, der i sig selv er konkurrencebegrænsende, og henhører under en gruppe
         af aftaler, som udtrykkeligt er forbudt ved artikel 81, stk. 1, EF, dels at dette formål, som i den pågældende sag ubestrideligt
         var påvist ved hjælp af dokumentbeviser, ikke kan berettiges ved hjælp af en økonomisk analyse af den økonomiske sammenhæng,
         som den pågældende konkurrencebegrænsende adfærd indgår i.«
      
      41 –      Kommissionen har i denne forbindelse henvist til afsnit E, punkt 2, i generaladvokat Vesterdorfs forslag til afgørelse i sag
         T-1/89, Rhône-Poulenc mod Kommissionen, Sml. 1991 II, s. 867.
      
      42 –	Nævnt ovenfor i fodnote 37.
      
      43 –	Alle dommene er angivet under gengivelsen af dommens præmis 180 ovenfor under punkt 170 i dette forslag til afgørelse.
      
      44 –	Jf. bl.a. dom af 8.7.1999, sag C-42/92 P, Kommissionen mod Anic Partecipazioni, Sml. I, s. 4125, præmis 123.
      
      45 –	Til støtte for denne opfattelse henviser Retten til Domstolens dom af 11.1.1990, sag C-277/87, Sandoz prodotti farmaceutici
         mod Kommissionen, Sml. I, s. 45, og Rettens dom af 6.4.1995, sag T-143/89, Ferriere Nord mod Kommissionen, Sml. II, s. 917,
         præmis 30.
      
      46 –	Retten har i denne forbindelse især henvist til dom af 20.4.1999, forenede sager T-305/94 – T-307/94, T-313/94 – T-316/94,
         T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 og T-335/94, Lumburgse Vinyl Maatschippij m.fl. mod Kommissionen »PVC II-dommen«, Sml.
         II, s. 931, præmis 727 og 728.
      
      47 –	Nævnt ovenfor i fodnote 22.
      
      48 –	Secretary of State for the Home Department mod Rehman [2001] UKHL47, bilag D.4, punkt 5 (Lord Hoffman).
      
      49 –	Jf. nærmere den retspraksis, der er nævnt i fodnote 30.