CELEX: 62008CJ0165
Language: pl
Date: 2009-07-16 00:00:00
Title: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 16 lipca 2009 r.#Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej.#Organizmy zmodyfikowane genetycznie - Materiał siewny - Zakaz wprowadzania do obrotu - Zakaz wpisu do krajowego rejestru odmian - Dyrektywy 2001/18/WE i 2002/53/WE - Powołanie się na powody o charakterze etycznym i religijnym - Ciężar dowodu.#Sprawa C-165/08.

Sprawa C‑165/08
      Komisja Wspólnot Europejskich
      przeciwko
      Rzeczypospolitej Polskiej
      Organizmy genetycznie zmodyfikowane – Materiał siewny – Zakaz wprowadzania do obrotu – Zakaz wpisu do krajowego rejestru odmian – Dyrektywy 2001/18/WE i 2002/53/WE – Powołanie się na powody o charakterze etycznym i religijnym – Ciężar dowodu
      Streszczenie wyroku
      1.        Skarga o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego – Przedmiot sporu – Skarga wszczynająca postępowanie
      (art. 226 WE)
      2.        Środowisko naturalne – Zamierzone uwolnienie organizmów genetycznie zmodyfikowanych – Dyrektywa 2001/18 – Wspólny katalog
            odmian gatunków roślin rolniczych – Dyrektywa 2002/53
      (dyrektywy: Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/18, art. 22, 23; Rady 2002/53, art. 4 ust. 4, art. 16 ust. 1, 2, art. 17)
      1.        Skarga wniesiona na podstawie art. 226 WE powinna przedstawić zarzuty w sposób spójny i precyzyjny, aby umożliwić państwu
         członkowskiemu oraz Trybunałowi dokładne zapoznanie się z zakresem zarzucanego naruszenia prawa wspólnotowego, co jest niezbędnym
         warunkiem możliwości podjęcia przez to państwo skutecznej obrony oraz zbadania przez Trybunał istnienia uchybienia.
      
      Nie jest tak w sytuacji, gdy niektóre rozważania szczegółowe Komisji poświęcone są w skardze jedynie niektórym postanowieniom
         dyrektywy, by w końcu stwierdzić, że sporne przepisy krajowe są niezgodne z systemem wprowadzania do swobodnego obrotu wprowadzonym
         przez wspomnianą dyrektywę w całości, a zwłaszcza przez wspomniane jej artykuły. W konsekwencji skarga jest dopuszczalna wyłącznie
         w odniesieniu do zarzucanego uchybienia wspomnianym artykułom omawianej dyrektywy, a nie w zakresie, w jakim skarga ta zmierza
         do stwierdzenia naruszenia tej dyrektywy w całości.
      
      (por. pkt 43, 46, 48)
      2.        Państwo członkowskie, które zakazuje swobodnego obrotu materiału siewnego odmian genetycznie zmodyfikowanych oraz wpisu odmian
         genetycznie zmodyfikowanych do krajowego rejestru odmian, uchybia zobowiązaniom ciążącym na nim na mocy art. 22 i 23 dyrektywy
         2001/18 w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie i uchylającej dyrektywę 90/220,
         jak również na mocy art. 4 ust. 4 i art. 16 dyrektywy 2002/53 w sprawie wspólnego katalogu odmian gatunków roślin rolniczych.
      
      Co się tyczy dyrektywy 2001/18, jej art. 22 i 23 zobowiązują państwa członkowskie do tego, by nie zakazywały, nie ograniczały
         ani nie utrudniały wprowadzania do obrotu organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO) w charakterze lub w składzie produktów,
         które są zgodne z wymogami tej dyrektywy, chyba że w poszanowaniu szczegółowych warunków przewidzianych w tym zakresie w art. 23
         powołają się one na możliwość przyjęcia środków ochronnych, przewidzianych w tym artykule. Jednostronny środek krajowy w postaci
         ogólnego zakazu obrotu materiałem siewnym GMO narusza w sposób oczywisty wspomniane art. 22 i 23.
      
      Taki ogólny zakaz narusza również w oczywisty sposób art. 16 ust. 1 dyrektywy 2002/53, który nakłada na państwa członkowskie
         zobowiązanie, by materiał siewny odmian zatwierdzonych zgodnie z tą dyrektywą lub zgodnie z zasadami odpowiadającymi zasadom
         tej dyrektywy nie był przedmiotem żadnych ograniczeń rynkowych w odniesieniu do odmiany, chyba że powołają się na niemające
         zastosowania w niniejszym przypadku wyjątki wymienione w ust. 2 tego artykułu. Jest bezsporne w tym zakresie, że, pewna ilość
         odmian, które zostały zatwierdzone zgodnie z tą dyrektywą i które ujęte są w konsekwencji we wspólnym katalogu, o którym mowa
         w jej art. 17, to odmiany genetycznie zmodyfikowane.
      
      Ponadto wynika w szczególności z art. 4 ust. 4 dyrektywy 2002/53, że wpis odmian genetycznie zmodyfikowanych do rejestru krajowego
         nie może być przedmiotem ogólnego zakazu. Ze wspomnianego art. 4 ust. 4 wynika bowiem w szczególności, że ewentualna odmowa
         wpisania danej odmiany do rejestru z tego tylko powodu, że jest ona genetycznie zmodyfikowana, jest uzasadniona, tylko jeżeli
         nie zostały podjęte wszystkie środki pozwalające uniknąć ujemnych skutków dla zdrowia ludzkiego, co nie może mieć miejsca
         w przypadku odmiany, która została zatwierdzona na podstawie przepisów dyrektywy 2001/18.
      
      (por. pkt 61–64; pkt 1 sentencji)
WYROK TRYBUNAŁU (druga izba)
      z dnia 16 lipca 2009 r.(*)
      
      Organizmy zmodyfikowane genetycznie – Materiał siewny – Zakaz wprowadzania do obrotu – Zakaz wpisu do krajowego rejestru odmian – Dyrektywy 2001/18/WE i 2002/53/WE – Powołanie się na powody o charakterze etycznym i religijnym – Ciężar dowodu
      W sprawie C‑165/08
      mającej za przedmiot skargę o stwierdzenie, na podstawie art. 226 WE, uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, wniesioną
         w dniu 15 kwietnia 2008 r.,
      
      Komisja Wspólnot Europejskich, reprezentowana przez B. Doherty’ego i A. Szmytkowską, działających w charakterze pełnomocników, z adresem do doręczeń w Luksemburgu,
      
      strona skarżąca,
      przeciwko
      Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentowanej przez M. Dowgielewicza, działającego w charakterze pełnomocnika,
      
      strona pozwana,
      TRYBUNAŁ (druga izba),
      w składzie: C.W.A. Timmermans, prezes izby, K. Schiemann (sprawozdawca), P. Kūris, L. Bay Larsen i C. Toader, sędziowie,
      rzecznik generalny: J. Mazák,
      sekretarz: R. Grass,
      uwzględniając procedurę pisemną,
      podjąwszy, po wysłuchaniu rzecznika generalnego, decyzję o rozstrzygnięciu sprawy bez opinii,
      wydaje następujący
      Wyrok
      1        Komisja Wspólnot Europejskich wnosi w skardze do Trybunału o stwierdzenie, że zakazując swobodnego obrotu materiałem siewnym
         odmian zmodyfikowanych genetycznie oraz wpisania odmian zmodyfikowanych genetycznie do krajowego rejestru odmian, Rzeczpospolita
         Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy dyrektywy 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 marca
         2001 r. w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie i uchylającej dyrektywę Rady
         90/220/EWG (Dz.U. L 106, s. 1) w całości, a w szczególności na mocy jej art. 22 i 23, jak również na mocy dyrektywy Rady 2002/53/WE
         z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie wspólnego katalogu odmian gatunków roślin rolniczych (Dz.U. L 193, s. 1), a w szczególności
         jej art. 4 ust. 4 i art. 16.
      
       Ramy prawne
       Uregulowania wspólnotowe
       Dyrektywa 2001/18
      2        Dyrektywa 2001/18 została przyjęta na podstawie art. 95 WE. Jak wynika z jej art. 1, zgodnie z zasadą ostrożności ma ona na
         celu zbliżenie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich oraz ochronę zdrowia ludzi i środowiska
         naturalnego podczas przeprowadzania zamierzonego uwalniania do środowiska naturalnego organizmów zmodyfikowanych genetycznie
         (zwanych dalej „GMO”) w jakimkolwiek innym celu niż wprowadzenie ich do obrotu na terenie Wspólnoty, jak również podczas wprowadzania
         GMO do obrotu we Wspólnocie jako produktów lub w ich składzie.
      
      3        Motyw 9 dyrektywy 2001/18 ma brzmienie następujące:
      
      „Szczególnie ważne jest przestrzeganie zasad etycznych uznawanych w danym państwie członkowskim. Ponadto państwa członkowskie
         mogą uwzględnić aspekty etyczne zamierzonego uwalniania lub wprowadzania do obrotu GMO w charakterze lub w składzie produktów”.
      
      4        Zgodnie z motywami 56–58 tej dyrektywy:
      
      „(56) Jeżeli produkt składający się z [GMO] lub zawierający w swoim składzie GMO zostanie wprowadzony do obrotu na podstawie odpowiedniego
         zezwolenia wydanego na mocy niniejszej dyrektywy, państwo członkowskie nie może zakazać, ograniczyć ani utrudniać wprowadzenia
         do obrotu GMO w charakterze lub w składzie produktów, jeżeli są one zgodne z wymaganiami niniejszej dyrektywy. Na wypadek
         zagrożenia zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego powinna być przewidziana procedura zabezpieczająca.
      
      (57)      W sprawie ogólnych zagadnień etycznych związanych z zamierzonym uwalnianiem lub wprowadzaniem do obrotu GMO należy zasięgnąć
         opinii działającej w ramach Komisji Europejskiej Grupy do spraw Etyki w Nauce i Nowych Technologiach. Takie konsultacje […]
         powinny pozostać bez uszczerbku dla kompetencji państw członkowskich w odniesieniu do zagadnień etycznych.
      
      (58)      Państwa członkowskie powinny mieć możliwość zasięgnięcia opinii każdego komitetu ustanowionego w celu zasięgnięcia rady w sprawie
         etycznych wpływów biotechnologii”.
      
      5        Część B wspomnianej dyrektywy dotyczy warunków, w których wydawane są zezwolenia na zamierzone uwalnianie GMO w jakimkolwiek
         celu innym niż ich wprowadzenie do obrotu.
      
      6        Część C tej dyrektywy, obejmująca art. 12–24, dotyczy wydawania zezwoleń na wprowadzanie do obrotu GMO jako produktów lub
         w ich składzie.
      
      7        Artykuł 22 dyrektywy 2001/18, zatytułowany „Swobodny obrót”, stanowi:
      
      „Bez uszczerbku dla przepisów art. 23 państwa członkowskie nie mogą zakazywać, ograniczać ani utrudniać wprowadzenia do obrotu
         GMO w charakterze lub w składzie produktów, które są zgodne [z] wymaga[niami] ustanowiony[mi] w niniejszej dyrektywie”.
      
      8        Artykuł 23 tej dyrektywy, zatytułowany „Klauzula ochronna”, stanowi:
      
      „1.      Jeżeli państwo członkowskie, w wyniku uzyskania po wydaniu zezwolenia nowych lub dodatkowych informacji mających wpływ na
         ocenę ryzyka dla środowiska lub w wyniku ponownej oceny posiadanych wcześniej informacji na podstawie nowych lub dodatkowych
         danych naukowych, ma uzasadnione podstawy, aby uważać, że GMO w charakterze lub w składzie produktu, który prawidłowo zgłoszono
         i dla którego uzyskano zezwolenie na piśmie na mocy niniejszej dyrektywy, stanowi ryzyko dla zdrowia ludzkiego lub środowiska
         naturalnego, to dane państwo członkowskie może tymczasowo ograniczyć lub zakazać stosowania lub sprzedaży tego GMO w charakterze
         lub w składzie produktu na swoim terytorium.
      
      Państwo członkowskie zapewnia, aby w przypadku poważnego ryzyka zostały zastosowane środki nadzwyczajne, takie jak zawieszenie
         lub zakończenie wprowadzania do obrotu, i aby została o tym poinformowana opinia publiczna.
      
      Państwo członkowskie niezwłocznie powiadomi Komisję i inne państwa członkowskie o działaniach podjętych na mocy niniejszego
         artykułu i uzasadni swoje decyzje, przedstawiając własną ocenę ryzyka dla środowiska naturalnego, wskazując, czy i jak należy
         zmienić warunki zezwolenia albo czy zezwolenie należy wycofać, oraz podając, gdzie stosowne, nowe lub dodatkowe informacje
         stanowiące podstawę dla tej decyzji.
      
      2.      Decyzja w tej sprawie zostanie podjęta w terminie do 60 dni zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 30 ust. 2 […]”.
      9        Artykuł 29 wspomnianej dyrektywy stanowi:
      
      „1.      Bez uszczerbku dla uprawnień państw członkowskich w odniesieniu do zagadnień etycznych Komisja, z inicjatywy własnej lub na
         wniosek Parlamentu Europejskiego lub Rady, zasięgnie opinii w sprawie ogólnych zagadnień etycznych jakiegokolwiek komitetu
         powołanego przez siebie w celu uzyskiwania wskazówek na temat etycznych implikacji stosowania biotechnologii, takim jak Europejska
         Grupa Etyki w Nauce i Nowych Technologiach.
      
      Konsultacja taka może też nastąpić na wniosek państwa członkowskiego.
      […]
      3.      Ustęp 1 nie będzie miał wpływu na procedury administracyjne ustanowione na mocy niniejszej dyrektywy”.
      10      Artykuł 36 dyrektywy 2001/18 stanowi:
      
      „1.      Dyrektywa 90/220/EWG traci moc dnia 17 października 2002 r.
      2.      Odniesienia do uchylonej dyrektywy traktowane są tak jak odniesienia do niniejszej dyrektywy i odczytywane są zgodnie z tabelą
         korelacji [zamieszczoną] w załączniku VIII”.
      
       Dyrektywa 2002/53
      11      Jak wynika art. 1 ust. 1 dyrektywa 2002/53 „dotyczy kwalifikacji, w celu włączenia do wspólnego katalogu odmian gatunków roślin
         rolniczych, tych odmian buraka, roślin pastewnych, zbóż, ziemniaka oraz roślin oleistych i włóknistych, których materiał siewny
         można sprzedawać zgodnie z przepisami dyrektyw dotyczących odpowiednio: materiału siewnego buraka [dyrektywa Rady 2002/54/WE
         z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym buraka (Dz.U. L 193, s. 12)], materiału siewnego roślin pastewnych
         [dyrektywa Rady 66/401/EWG z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin pastewnych (Dz.U. 1966, 125,
         s. 2298)], materiału siewnego zbóż [dyrektywa Rady 66/402/EWG z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym
         roślin zbożowych (Dz.U. 1966, 125, s. 2309)], sadzeniaków ziemniaka [dyrektywa Rady 2002/56/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie
         obrotu sadzeniakami ziemniaków (Dz.U. L 193, s. 60)] oraz materiału siewnego roślin oleistych i włóknistych [dyrektywa Rady
         2002/57/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin oleistych i włóknistych (Dz.U. L 193, s. 74)]”.
         Zgodnie z ust. 2 tego artykułu wspomniany wspólny katalog „zostanie utworzony na podstawie katalogów krajowych państw członkowskich”.
      
      12      Artykuł 4 dyrektywy 2002/53, który określa pewną liczbę warunków, do których przestrzegania w celu zatwierdzenia danej odmiany
         państwa członkowskie są zobowiązane, przewiduje w ust. 4:
      
      „W przypadku odmian zmodyfikowanych genetycznie w znaczeniu dyrektywy 90/220/EWG art. 2 ust. 1 i 2 zatwierdza się celowe uwolnienie
         do środowiska danej odmiany tylko po podjęciu wszystkich właściwych środków pozwalających uniknąć ujemnych skutków dla zdrowia
         ludzkiego i dla środowiska”.
      
      13      Artykuł 16 dyrektywy 2002/53 stanowi:
      
      „1.      Państwa członkowskie zapewnią, by począwszy od [daty] publikacji, o której mowa w art. 17, materiał siewny odmian zatwierdzonych
         zgodnie z niniejszą dyrektywą lub zgodnie z zasadami odpowiadającymi zasadom niniejszej dyrektywy nie był przedmiotem żadnych
         ograniczeń rynkowych w odniesieniu do odmiany.
      
      2.      Państwo członkowskie może po zgłoszeniu, które zostanie rozpatrzone zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 23 ust. 2 i 3,
         w przypadku genetycznie zmodyfikowanych odmian mieć prawo zabronić stosowania danej odmiany na całym terytorium swojego kraju
         lub na jego części lub ustanowić właściwe warunki pielęgnacji danej odmiany dla przypadków uwzględnionych pod lit. c), zgodnie
         z warunkami stosowania produktów będących wynikiem takiej uprawy:
      
      a)      jeżeli ustalono, że pielęgnacja danej odmiany może być szkodliwa z punktu widzenia wpływu zdrowotnego na pielęgnację innych
         odmian lub gatunków; lub
      
      b)      jeżeli oficjalne próby upraw przeprowadzone w ubiegającym się państwie członkowskim, przy zastosowaniu odpowiednio art. 5
         ust. 4, wykazują, że dana odmiana w żadnej części terytorium tego państwa nie daje wyników odpowiadających tym, jakie otrzymano
         z porównywalnej odmiany zatwierdzonej na terytorium tego państwa członkowskiego, lub jeżeli ogólnie wiadomo, że dana odmiana
         nie nadaje się do uprawy w żadnej części jego terytorium ze względu na okres jej dojrzewania. Wniosek należy złożyć przed
         końcem trzeciego roku po roku, w którym wydano zatwierdzenie;
      
      c)      jeżeli są istotne przyczyny, inne niż wcześniej wymienione lub które mogłyby być wymienione w związku z procedurą, o której
         mowa w art. 10 ust. 2, uznając, że dana odmiana stwarza zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub dla środowiska”.
      
      14      Zgodnie z art. 17 tej dyrektywy:
      
      „Komisja na podstawie informacji dostarczonych przez państwa członkowskie i po ich otrzymaniu opublikuje w serii C Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich pod tytułem »Wspólny katalog odmian gatunków roślin rolniczych« wykaz wszystkich odmian, których materiał siewny i materiał
         rozmnożeniowy, na podstawie art. 16, nie podlegają żadnym ograniczeniom handlowym ze względu na odmianę […]”.
      
       Uregulowania krajowe
      15      Artykuł 5 ust. 4 ustawy o nasiennictwie z dnia 26 czerwca 2003 r. (Dz.U. nr 137, poz. 1299) w brzmieniu nadanym przez ustawę
         z dnia 27 kwietnia 2006 r. (Dz.U. nr 92, poz. 639) stanowi, iż „[o]dmian genetycznie zmodyfikowanych nie wpisuje się do krajowego
         rejestru”.
      
      16      Artykuł 57 ust. 3 ustawy o nasiennictwie przewiduje, że „materiał siewny odmian genetycznie zmodyfikowanych nie może być dopuszczony
         do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”. Zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy o nasiennictwie, kto prowadzi obrót materiałem
         siewnym z naruszeniem art. 57 ust. 3, zobowiązany jest do wniesienia opłaty sanacyjnej.
      
       Postępowanie poprzedzające wniesienie skargi
      17      Po pierwszej wymianie pism z Rzecząpospolitą Polską mającej miejsce w dniach 19 czerwca i 19 lipca 2006 r. Komisja skierowała
         do tego państwa członkowskiego w dniu 18 października 2006 r. wezwanie do usunięcia uchybienia na podstawie art. 226 WE. Komisja
         stwierdziła w nim, że art. 5 ust. 4 i art. 57 ust. 3 ustawy o nasiennictwie (zwane dalej „spornymi przepisami krajowymi”)
         naruszają dyrektywę 2001/18, a w szczególności jej art. 22 i 23, oraz dyrektywę 2002/53, a w szczególności jej art. 4 ust. 4
         i art. 16.
      
      18      Pismem z dnia 20 grudnia 2006 r. Rzeczpospolita Polska zaprzeczyła uchybieniu swoim zobowiązaniom. Powołała się w szczególności
         na zasadę ostrożności i zagrożenie nieodwracalnymi konsekwencjami dla różnorodności biologicznej i środowiska naturalnego
         w ogólności, jak również dla polskiego sektora rolnego w szczególności, wynikającymi z niejasnych zasad oceny, niewystarczających
         kontroli i gwarancji oraz niepełnej regulacji w dziedzinie koegzystencji upraw, którą zawiera dyrektywa 2001/18. Podniosła
         również, że odmiany wpisane do wspólnego katalogu odmian ustanowionego przez dyrektywę 2002/53 nie były testowane w szczególnych
         warunkach w Polsce, nie dają zatem wystarczającej gwarancji braku niekorzystnego wpływu w perspektywie długoterminowej.
      
      19      Rzeczpospolita Polska przywołała poza tym obawy dotyczące zagrożenia zdrowia publicznego i środowiska naturalnego oraz silny
         sprzeciw dużej części opinii publicznej w Polsce wobec GMO i konieczność przestrzegania zasad etycznych zgodnie z motywem 9
         dyrektywy 2001/18, twierdząc, że wprowadzenie do polskiego porządku prawnego przepisów, z którymi nie godzi się większość
         polskiego społeczeństwa, byłoby nieetyczne.
      
      20      Nie uznając tej odpowiedzi za zadowalającą, Komisja skierowała do Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 29 czerwca 2007 r. uzasadnioną
         opinię, wzywając ją do podjęcia w terminie dwóch miesięcy od doręczenia tej opinii środków niezbędnych w celu zastosowania
         się do niej.
      
      21      W odpowiedzi z dnia 28 sierpnia 2007 r. Rzeczpospolita Polska powtórzyła zasadniczo argumentację przedstawioną już w odpowiedzi
         na wezwanie do usunięcia uchybienia. Wskazała również, że jednogłośne przyjęcie w 2006 r. przez sejmiki polskich województw
         uchwał ogłaszających terytoria województw strefami wolnymi od upraw genetycznie zmodyfikowanych i GMO świadczyło o tym, że
         sporne przepisy krajowe wkraczają w sferę moralności publicznej, dodając, że środki te były więc uzasadnione w oparciu o sam
         art. 30 WE, bez konieczności powoływania się w tym celu na specjalne procedury przewidziane w prawodawstwie wtórnym, na które
         powołała się Komisja.
      
      22      W tych okolicznościach Komisja postanowiła wnieść niniejszą skargę.
      
       W przedmiocie skargi
       Argumentacja stron
      23      Komisja podnosi w skardze, że art. 57 ust. 3 ustawy o nasiennictwie jest niezgodny z systemem swobodnego obrotu ustanowionym
         w dyrektywie 2001/18 w całości, a w szczególności z jej art. 22 i 23. Artykuł 22 wymaga bowiem, aby każdy GMO, którego wprowadzenie
         do obrotu zostało zatwierdzone zgodnie z tą dyrektywą, mógł być swobodnie wykorzystywany w całej Wspólnocie. Z art. 23 dyrektywy
         2001/18, który dokładnie reguluje możliwość przyjęcia środków ochronnych w odniesieniu do poszczególnych GMO w następstwie
         analizy przeprowadzonej dla danego przypadku, wynika natomiast, że państwa członkowskie nie mogą zakazać w sposób ogólny wprowadzania
         do obrotu na ich terytoriach całej kategorii GMO, której ponadto nie obejmuje procedura przewidziana w tym przepisie.
      
      24      Artykuł 16 ust. 1 dyrektywy 2002/53 zobowiązuje również państwa członkowskie do zapewnienia, by od chwili wpisania danej odmiany
         do wspólnego katalogu jej materiał siewny nie był przedmiotem żadnych ograniczeń rynkowych. Do dnia dzisiejszego do tego katalogu
         zostało wpisanych około 70 odmian zmodyfikowanych genetycznie, zatwierdzonych na mocy dyrektywy 2001/18.
      
      25      Ponadto Komisja twierdzi, że dyrektywa 2002/53, której celem jest ustalenie jednolitych wymogów jakościowych mogących wspierać
         swobodny obrót odmianami, nie zezwala państwom członkowskim na zakazanie w sposób ogólny wpisu odmian zmodyfikowanych genetycznie
         do ich rejestru krajowego. Z chwilą zatwierdzenia GMO między innymi na podstawie pogłębionej oceny naukowej wymaganej na podstawie
         dyrektywy 2001/18 nie można uważać go już za stanowiący zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego, co mogłoby
         uzasadniać zgodnie z art. 4 ust. 4 dyrektywy 2002/53 niedopuszczenie do wpisania tego GMO do rejestru krajowego.
      
      26      W odniesieniu do zastrzeżeń podniesionych przez Rzeczpospolitą Polską w postępowaniu poprzedzającym wniesienie skargi Komisja
         twierdzi, że wyrażone przez to państwo członkowskie obawy co do rzekomych braków dyrektywy 2001/18 na płaszczyźnie ochrony
         środowiska naturalnego i zdrowia nie mogą stać na przeszkodzie interpretacji jej przepisów, jaką należy przyjąć, i że w każdym
         wypadku są one bezzasadne. Zdaniem Komisji procedury ustanowione w dyrektywie 2001/18 gwarantują bowiem zgodnie z zasadą ostrożności
         w odniesieniu do każdego GMO indywidualnie rygorystyczną ocenę ewentualnych zagrożeń dla środowiska i zdrowia ludzi, przewidując
         przy tym skuteczne mechanizmy kontroli i ochrony.
      
      27      Ogólnemu odesłaniu do zasad etycznych zawartemu w odpowiedzi na wezwanie do usunięcia uchybienia nie towarzyszy żaden konkretny
         argument etyczny mający związek z uwalnianiem GMO. Ponadto z motywu 9 dyrektywy 2001/18 wynika, że aspekty etyczne nie wychodzą
         poza zakres jej zastosowania, wobec czego zakaz produktów zatwierdzonych na podstawie tej dyrektywy nie może być przyjęty
         z pominięciem procedur w niej ustanowionych. Zdaniem Komisji z utrwalonego orzecznictwa wynika ponadto, że nie można powoływać
         się na art. 30 WE, jeżeli przepisy wspólnotowe regulują daną dziedzinę w sposób szczegółowy i zharmonizowany, co ma miejsce
         w przypadku dyrektyw 2001/18 i 2002/53 w odniesieniu do obrotu GMO.
      
      28      W odpowiedzi na skargę Rzeczpospolita Polska kwestionuje jej dopuszczalność ze względu na to, że zbyt nieprecyzyjne zarzuty
         Komisji nie pozwalają jej na określenie przedmiotu skargi, a w konsekwencji na skuteczne przygotowanie obrony. Komisja nie
         dostarcza bowiem żadnego wyjaśnienia w tym względzie, gdyż choć wnosi do Trybunału w szczególności o stwierdzenie, że Rzeczpospolita
         Polska naruszyła dyrektywy 2001/18 i 2002/53 „w całości”, to – jak się wydaje – konkretne przepisy są wskazane w skardze jedynie
         tytułem przykładu.
      
      29      Co do istoty sprawy Rzeczpospolita Polska podnosi, że wbrew temu, co utrzymuje Komisja, orzecznictwo potwierdza, że skarga
         na podstawie art. 30 WE przestaje być możliwa tylko wtedy, gdy przeprowadzona harmonizacja wspólnotowa obejmuje środki niezbędne
         do osiągnięcia szczególnego celu, do którego ochrony zmierza to postanowienie traktatu WE. Tymczasem względów etycznych nie
         obejmują właśnie dyrektywy 2001/18 i 2002/53, które mają na celu wyłącznie ochronę środowiska i zdrowia ludzi. Motyw 57 i art. 29
         ust. 1 dyrektywy 2001/18 zastrzegają poza tym wyraźnie dla państw członkowskich kompetencję regulacji aspektów etycznych związanych
         z GMO.
      
      30      W niniejszym przypadku przyjęcie spornych przepisów krajowych kierowane było zasadami etyki chrześcijańskiej i humanistycznej,
         które są wyznawane przez większość polskiego społeczeństwa.
      
      31      W tym zakresie Rzeczpospolita Polska powołuje się kolejno na chrześcijańską koncepcję życia, która sprzeciwia się temu, aby
         organizmy żywe stworzone przez Boga były przedmiotem manipulacji i zmieniane były w materiały będące przedmiotem praw własności
         przemysłowej, na chrześcijańską i humanistyczną koncepcję postępu i rozwoju, która nakazuje szacunek dla planu stworzenia,
         jak również na poszukiwanie harmonii między człowiekiem i przyrodą, i w końcu na chrześcijańskie i humanistyczne zasady ładu
         społecznego, gdyż zredukowanie organizmów żywych do rangi produktów o celach czysto komercyjnych może szczególnie podważać
         fundamenty funkcjonowania społeczeństwa.
      
      32      W replice Komisja kwestionuje zarzut niedopuszczalności skargi. Jej zarzuty i argumenty zostały bowiem przedstawione w sposób
         jasny i wyrażone identycznie w wezwaniu do usunięcia uchybienia, uzasadnionej opinii i skardze.
      
      33      W odniesieniu o dyrektywy 2001/18 – oprócz art. 22 i 23, które zostały wymienione w sposób wyraźny, ponieważ stanowią kamień
         węgielny ustanowionego systemu swobodnego obrotu – to właśnie ten system i sam duch tej dyrektywy, jak również całość jej
         przepisów zostały naruszone. W odniesieniu do dyrektywy 2002/53 Komisja wyjaśnia natomiast, że jej skarga dotyczy konkretnie
         art. 4 ust. 4 i art. 16 tego aktu, a nie jego całości.
      
      34      Co do istoty sprawy Komisja podtrzymuje, że kwestie związane z zatwierdzaniem i obrotem materiałem siewnym GMO były przedmiotem
         wyczerpującej harmonizacji, ponieważ dyrektywa 2001/18 uwzględnia również kwestie etyczne, w szczególności w art. 29, wobec
         czego państwo członkowskie nie może powoływać się na art. 30 WE.
      
      35      Komisja żywi ponadto wątpliwości co do faktycznych powodów, które doprowadziły do przyjęcia spornych przepisów krajowych.
         Z jednej strony Rzeczpospolita Polska nie przedstawiła dowodów, które mogłyby wykazać, że przyjmując wspomniane zakazy, kierowała
         się względami etycznymi i religijnymi przywołanymi przed Trybunałem; z drugiej strony konkretne powody o charakterze religijnymi
         i etycznym zawarte w odpowiedzi na skargę nie zostały przedstawione w na etapie poprzedzającym wniesienie skargi, w którym
         Rzeczpospolita Polska wymieniała przede wszystkim względy środowiskowe i zdrowia publicznego.
      
      36      Zdaniem Komisji państwo członkowskie nie może poza tym opierać się na części opinii publicznej w celu jednostronnego kwestionowania
         środka harmonizacji wspólnotowej.
      
      37      Rzeczpospolita Polska podnosi w duplice, że wyjaśnienia przedstawione przez Komisję w celu uzasadnienia dopuszczalności skargi
         i podnoszące rzekome naruszenie systemu i ducha dyrektywy 2001/18 są niedopuszczalne, ponieważ są zarówno spóźnione, jak i zbyt
         niejasne. Wyjaśnienia te nie mają w każdym razie podstaw, choćby dlatego że dyrektywa ta ustanawia szereg systemów dotyczących
         wprowadzania do obrotu GMO, ich zamierzonego uwalniania lub w końcu uwalniania niezamierzonego.
      
      38      Co do istoty sprawy Rzeczpospolita Polska twierdzi, że jeżeli dyrektywa pomija zasadnicze aspekty charakteryzujące pewną kategorię
         produktów, przeprowadzonej harmonizacji, nie można uznać jej za pełną. Uznanie stanowiska bronionego przez Komisję powodowałoby
         w niniejszym przypadku, że aspektów etycznych związanych z GMO, których waga została przecież uznana przez ustawodawcę wspólnotowego
         w motywach i przepisach dyrektywy 2001/18, nie można by już uwzględnić ani w ramach procedur ustanowionych w tej dyrektywie,
         ani na mocy kompetencji zachowanych przez państwa członkowskie.
      
      39      Mając na względzie cele etyczne spornych przepisów krajowych, mogą one być oceniane tylko w świetle art. 28 WE i 30 WE, a nie
         dyrektyw 2001/18 i 2002/53. Ponieważ jednak Komisja nie podniosła naruszenia art. 28 WE ani nie zakwestionowała tego, że te
         przepisy krajowe mogą spełniać wymogi ustanowione w art. 30 WE, w szczególności wymogi proporcjonalności, spór przed Trybunałem
         może dotyczyć jedynie tego, czy państwo członkowskie zachowuje uprawnienie do powołania się na względy etyczne w dziedzinie
         obrotu GMO.
      
      40      Poza tym Rzeczpospolita Polska uważa, że Komisja, na której spoczywa ciężar dowodu zarzucanego naruszenia, nie wykazała, że
         wyjaśnienia o charakterze etycznym złożone przez to państwo członkowskie są niewłaściwe. Wbrew temu co sugeruje Komisja, państwo
         członkowskie ma prawo do hierarchizacji przed Trybunałem motywów podniesionych na obronę na etapie postępowania poprzedzającego
         wniesienie skargi, jak również rozwinięcia niektórych z nich z pominięciem innych.
      
      41      Rzeczpospolita Polska podkreśla poza tym, że wiadome jest, iż w czasie głosowania nad spornymi przepisami większość posłów
         należała do partii politycznych, dla których wiara katolicka stanowi wartość podstawową, wobec czego nie dziwi fakt, że kierowali
         się oni bardziej powszechnymi wartościami chrześcijańskimi i humanistycznymi, podzielanymi przez ich wyborców, niż złożonymi
         względami środowiskowymi lub zdrowia publicznego, trudniejszymi do zrozumienia.
      
       Ocena Trybunału
       Co do przedmiotu skargi i jej dopuszczalności
      42      Na wstępie należy przypomnieć, że z art. 38 § 1 lit. c) regulaminu Trybunału, jak i z odnoszącego się do niego orzecznictwa
         wynika, że skarga wszczynająca postępowanie musi wskazywać przedmiot sporu oraz zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
         zaś owo przedstawienie przedmiotu sporu i zarzutów musi być wystarczająco zrozumiałe i precyzyjne, tak aby pozwalało stronie
         pozwanej na przygotowanie obrony, a Trybunałowi na dokonanie kontroli. Wynika z tego, że istotne okoliczności faktyczne i prawne,
         na których opiera się skarga, muszą wynikać w sposób spójny i zrozumiały z tekstu samej skargi oraz że żądania w niej zawarte
         powinny być sformułowane w sposób pozbawiony dwuznaczności w celu uniknięcia orzekania przez Trybunał ultra petita lub z pominięciem
         któregoś zarzutu (zob. w szczególności wyrok z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie C‑475/07 Komisja przeciwko Polsce, pkt 43
         i przytoczone tam orzecznictwo).
      
      43      Trybunał orzekł też, że w skarga wniesiona na podstawie art. 226 WE powinna przedstawić zarzuty w sposób spójny i precyzyjny,
         aby umożliwić państwu członkowskiemu oraz Trybunałowi dokładne zapoznanie się z zakresem zarzucanego naruszenia prawa wspólnotowego,
         co jest niezbędnym warunkiem możliwości podjęcia przez to państwo skutecznej obrony oraz zbadania przez Trybunał istnienia
         uchybienia (zob. w szczególności ww. wyrok w sprawie Komisja przeciwko Polsce, pkt 44 i przytoczone tam orzecznictwo).
      
      44      W niniejszym przypadku w odniesieniu w pierwszej kolejności do części skargi dotyczącej dyrektywy 2002/53 wystarczy przypomnieć,
         że pomimo stosunkowej niejasności żądań zawartych w skardze w tym zakresie, Komisja potwierdziła w duplice, że skarga ma na
         celu stwierdzenie uchybienia przez Rzeczpospolitą Polską zobowiązaniom wynikającym dla niej tylko z przepisów wyraźnie określonych
         w tych żądaniach, to jest art. 4 ust. 4 i art. 16 tej dyrektywy. Z uwagi na to, że Komisja w jasny sposób wyjaśniła poza tym
         zarówno na etapie postępowania poprzedzającego wniesienie skargi, jak i w samej skardze, powody, dla których uznała, iż sporne
         przepisy krajowe naruszały te dwa przepisy, a Rzeczpospolita Polska miała w konsekwencji wystarczająco czasu na skuteczne
         zgłoszenie dowodów na swoją obronę, nie można uznać tej części skargi za niedopuszczalną.
      
      45      W odniesieniu w drugiej kolejności do dopuszczalności części skargi dotyczącej dyrektywy 2001/18 należy stwierdzić, że Komisja
         wyjaśniła swoje zarzuty w sposób zrozumiały i wystarczająco precyzyjny w odniesieniu do art. 22 i 23 tej dyrektywy. Nie przedstawiła
         natomiast z wymaganą jasnością powodów, dla których uważa, że Rzeczpospolita Polska uchybiła całości jej zobowiązań wynikających
         z tej dyrektywy.
      
      46      Skarga Komisji ogranicza się bowiem najpierw do powtórzenia jedynie przepisów art. 2 ust. 2 dyrektywy 2001/18 zawierającego
         definicję GMO oraz art. 19 ust. 1 i 2, art. 22 i art. 23 ust. 1 tej dyrektywy, zawartych w części C, dotyczącej wprowadzania
         do obrotu GMO. Rozważania szczegółowe poświęcone są następnie w tej skardze jedynie wspomnianym art. 22 i 23, by w końcu stwierdzić,
         że sporne przepisy krajowe są niezgodne „z systemem wprowadzania do swobodnego obrotu wprowadzonym przez wspomnianą dyrektywę
         w całości, a zwłaszcza przez jej art. 22 i 23”.
      
      47      Jak słusznie twierdzi Rzeczpospolita Polska, tak lapidarne stwierdzenie nie dostarcza żadnego wyjaśnienia, jeżeli chodzi o powody,
         dla których dyrektywa 2001/18, zawierająca między innymi część B, poświęconą zamierzonemu uwalnianiu GMO w jakimkolwiek innym
         celu niż wprowadzanie do obrotu, czy też część D, obejmującą przepisy dotyczące poufności, etykietowania lub wymiany informacji,
         została naruszona „w całości”, jak stwierdzono w żądaniach skargi.
      
      48      Z powyższego wynika, że w części dotyczącej dyrektywy 2001/18 skarga jest dopuszczalna wyłącznie w odniesieniu do zarzucanego
         uchybienia art. 22 i 23 tej dyrektywy, a nie w zakresie, w jakim zmierza ona do stwierdzenia naruszenia tej dyrektywy „w całości”.
      
       Co do istoty
      49      W odpowiedzi na skargę i w duplice Rzeczpospolita Polska skoncentrowała swoją argumentację wyłącznie na zagadnieniach etycznych
         lub religijnych, na których oparte są sporne przepisy krajowe.
      
      50      Nie kwestionując, iż zakazy zawarte w spornych przepisach krajowych naruszałyby dyrektywy 2001/18 i 2002/53, gdyby należało
         potwierdzić, iż dyrektywy te mają wyłącznie regulować obrót materiałem siewnym nasionami odmian genetycznie zmodyfikowanych
         i ich wpis do wspólnego katalogu, Rzeczpospolita Polska twierdzi, że nie ma to miejsca w niniejszym przypadku. Ze względu
         na to, że wspomniane przepisy krajowe realizują cele etyczne, które nie należą do celów ochrony środowiska i zdrowia publicznego,
         jak również ochrony swobodnego obrotu, które charakteryzują te dyrektywy, nie są one objęte zakresem ich zastosowania, wobec
         czego ograniczenia swobodnego obrotu GMO, które powodują one z ewentualnym naruszeniem art. 28 WE, mogą być w danym przypadku
         uzasadnione na podstawie art. 30 WE.
      
      51      W tym względzie Trybunał uważa jednak, że dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy nie jest konieczne wypowiadanie się co do
         tego, czy i ewentualnie w jakim zakresie oraz na jakich warunkach państwa członkowskie zachowują możliwość podniesienia argumentów
         o charakterze etycznym lub religijnym w celu uzasadnienia przyjęcia przepisów wewnętrznych, które podobnie jak sporne przepisy
         krajowe wprowadzałyby odstępstwo od przepisów dyrektyw 2001/18 i 2002/53.
      
      52      W niniejszym przypadku wystarczy bowiem stwierdzić, że Rzeczpospolita Polska, na której spoczywałby w takim przypadku ciężar
         dowodu, nie wykazała w każdym razie, iż sporne przepisy krajowe faktycznie realizowały przywołane przez nią cele religijne
         i etyczne, których realność jest zresztą kwestionowana przez Komisję.
      
      53      Należy przypomnieć, że z orzecznictwa wynika, iż państwa członkowskie obowiązane są wykazać, że przesłanki umożliwiające odstępstwo
         od art. 28 WE są spełnione (zob. podobnie wyrok z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie C‑110/05 Komisja przeciwko Włochom, dotychczas
         nieopublikownay w Zbiorze, pkt 62). Tym sposobem w szczególności wtedy, gdy państwo członkowskie, przeciwko któremu skierowana
         jest skarga o uchybienie zobowiązaniom, przywołuje na swoją obronę uzasadnienie oparte na art. 30 WE, Trybunał powinien rozpatrzyć
         podobne uzasadnienie jedynie w przypadku, gdy jest bezsporne lub należycie wykazane, że dana regulacja krajowa rzeczywiście
         realizuje cele, które nadaje jej w tym względzie pozwane państwo (zob. podobnie wyroki z dnia 8 lutego 1983 r. w sprawie 124/81
         Komisja przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, Rec. s. 203, pkt 35; z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie C‑320/03 Komisja przeciwko
         Austrii, Zb.Orz. s. I‑9871, pkt 71, i z dnia 11 września 2008 r. w sprawie C‑141/07 Komisja przeciwko Niemcom, dotychczas
         nieopublikowany w Zbiorze, pkt 47).
      
      54      Jeżeli chodzi konkretnie o uzasadnienie oparte na ochronie moralności publicznej przywołane przez Rzeczpospolitą Polską w niniejszej
         sprawie, należy uznać, po pierwsze, że takiego wymogu dowodowego nie mogą spełnić argumenty tak ogólne jak przedstawione przez
         to państwo członkowskie na etapie postępowania poprzedzającego wniesienie skargi, polegające na odwołaniu się do obaw dotyczących
         środowiska i zdrowia publicznego oraz silnego oporu społeczeństwa polskiego wobec GMO lub też do faktu, że sejmiki wojewódzkie
         przyjęły uchwały ogłaszające terytoria województw strefami wolnymi od upraw genetycznie zmodyfikowanych i GMO.
      
      55      Okazuje się bowiem, że w tych warunkach moralność publiczna w rzeczywistości nie została przywołana w sposób odrębny, lecz
         łączy się z uzasadnieniem związanym z ochroną środowiska i zdrowia, która w niniejszym przypadku stanowi właśnie przedmiot
         dyrektywy 2001/18 (zob. podobnie wyrok z dnia 19 marca 1998 r. w sprawie C‑1/96 Compassion in World Farming, Rec. s. I‑1251,
         pkt 66).
      
      56      Tymczasem państwo członkowskie nie może opierać się w ten sposób na poglądzie części opinii publicznej w celu jednostronnego
         zakwestionowania środka harmonizacji przyjętego przez instytucje wspólnotowe (zob. ww. wyrok w sprawie Compassion in World
         Farming, pkt 67). Jak Trybunał przypomniał w sprawie dotyczącej właśnie dyrektywy 2001/18, państwo członkowskie nie może powoływać
         się na trudności pojawiające się na etapie wykonania aktu wspólnotowego, w tym trudności związane z oporem jednostek, dla
         usprawiedliwienia nieprzestrzegania zobowiązań i terminów wynikających z norm prawa wspólnotowego (zob. wyrok z dnia 9 grudnia
         2008 r. w sprawie C‑121/07 Komisja przeciwko Francji, dotychczas nieopublikowany w Zbiorze, pkt 72).
      
      57      Po drugie, jeżeli chodzi o konkretne argumenty o charakterze religijnym lub etycznym wysunięte po raz pierwszy przez Rzeczpospolitą
         Polską w odpowiedzi na skargę i duplice złożonych przed Trybunałem, należy stwierdzić, że państwo to nie wykazało, iż względy
         te rzeczywiście stanowiły podstawę przyjęcia spornych przepisów krajowych.
      
      58      Rzeczpospolita Polska odniosła się bowiem raczej do pewnego ogólnego założenia, zgodnie z którym to, co miało miejsce w niniejszym
         przypadku, nie powinno dziwić. Z jednej strony przywołana jest okoliczność, iż wiadomym jest, że społeczeństwo polskie nadaje
         fundamentalne znaczenie wartościom chrześcijańskim i katolickim. Z drugiej strony Rzeczpospolita Polska podkreśla, że partie
         polityczne posiadające większość w polskim parlamencie w czasie przyjęcia spornych przepisów krajowych odwoływały się właśnie
         do przywiązania do tych wartości. W tych warunkach zdaniem tego państwa członkowskiego jest słuszne, by uznać, że posłowie,
         którzy zasadniczo nie posiadają specjalistycznej wiedzy, mogą być pod silniejszym wpływem koncepcji religijnych lub etycznych,
         którymi w konsekwencji ogólnie kierują się w swoich działaniach politycznych, niż innymi względami związanymi w szczególności
         z kompleksowymi ocenami naukowymi dotyczącymi ochrony środowiska lub zdrowia publicznego.
      
      59      Argumenty takie nie mogą jednak wystarczyć dla wykazania, że przyjęcie spornych przepisów krajowych faktycznie wynikało z powodów
         o charakterze etycznym i religijnym opisanych w odpowiedzi na skargę i duplice, tym bardziej że Rzeczpospolita Polska na etapie
         postępowania poprzedzającego wniesienie skargi skoncentrowała swoją obronę na rzekomych brakach dyrektywy 2001/18, odwołując
         się do zasady ostrożności i zagrożeń wynikających z niej zarówno dla środowiska, jak i zdrowia publicznego.
      
      60      W tych warunkach w celu rozstrzygnięcia skargi Komisji wystarczy stwierdzić, że – jak zaznaczyła Komisja – ogólne zakazy takie
         jak zakazy zawarte w spornych przepisach krajowych naruszają zobowiązania Rzeczypospolitej Polskiej wynikające zarówno z art. 22
         i 23 dyrektywy 2001/18, jak i art. 4 ust. 4 i art. 16 dyrektywy 2002/53.
      
      61      Z jednej strony należy przypomnieć, że art. 22 i 23 dyrektywy 2001/18 zobowiązują państwa członkowskie do tego, by nie zakazywały,
         nie ograniczały ani nie utrudniały wprowadzania do obrotu GMO w charakterze lub w składzie produktów, które są zgodne z wymogami
         tej dyrektywy, chyba że w poszanowaniu szczegółowych warunków przewidzianych w tym zakresie w art. 23 powołają się one na
         możliwość przyjęcia środków ochronnych, przewidzianych w tym artykule. Jednostronny środek krajowy w postaci ogólnego zakazu
         obrotu materiałem siewnym GMO, taki jak przewidziany w art. 57 ust. 3 ustawy o nasiennictwie, narusza w sposób oczywisty wspomniane
         art. 22 i 23.
      
      62      Taki ogólny zakaz narusza również w oczywisty sposób art. 16 ust. 1 dyrektywy 2002/53, który nakłada na państwa członkowskie
         zobowiązanie, by materiał siewny odmian zatwierdzonych zgodnie z tą dyrektywą lub zgodnie z zasadami odpowiadającymi zasadom
         tej dyrektywy nie był przedmiotem żadnych ograniczeń rynkowych w odniesieniu do odmiany, chyba że powołają się na niemające
         zastosowania w niniejszym przypadku wyjątki wymienione w ust. 2 tego artykułu. Jest bezsporne w tym zakresie, że – jak przypomniała
         Komisja – pewna ilość odmian, które zostały zatwierdzone zgodnie z tą dyrektywą i które ujęte są w konsekwencji we wspólnym
         katalogu odmian gatunków roślin rolniczych, o którym mowa w jej art. 17, to odmiany genetycznie zmodyfikowane.
      
      63      Z drugiej strony wynika w szczególności z art. 4 ust. 4 dyrektywy 2002/53, że wpis odmian genetycznie zmodyfikowanych do rejestru
         krajowego nie może być przedmiotem ogólnego zakazu takiego jak przewidziany w art. 5 ust. 4 ustawy o nasiennictwie. Ze wspomnianego
         art. 4 ust. 4 wynika bowiem w szczególności, że ewentualna odmowa wpisania danej odmiany do rejestru krajowego z tego tylko
         powodu, że jest ona genetycznie zmodyfikowana, jest uzasadniona, tylko jeżeli nie zostały podjęte wszystkie środki pozwalające
         uniknąć ujemnych skutków dla zdrowia ludzkiego, co jak słusznie stwierdziła Komisja nie może mieć miejsca w przypadku odmiany,
         która została zatwierdzona na podstawie przepisów dyrektywy 2001/18.
      
      64      Uwzględniając całość powyższych rozważań, należy stwierdzić, że zakazując swobodnego obrotu materiału siewnego odmian genetycznie
         zmodyfikowanych oraz wpisu odmian genetycznie zmodyfikowanych do krajowego rejestru odmian, Rzeczpospolita Polska uchybiła
         zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 22 i 23 dyrektywy 2001/18, jak również na mocy art. 4 ust. 4 i art. 16 dyrektywy
         2002/53.
      
      65      Natomiast jak wynika z pkt 48 niniejszego wyroku, skargę należy odrzucić jako niedopuszczalną w zakresie, jakim zmierza ona
         do stwierdzenia, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na podstawie dyrektywy 2001/18 w całości.
      
       W przedmiocie kosztów
      66      Zgodnie z art. 69 § 2 regulaminu kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Niemniej
         zgodnie z art. 69 § 3 akapit pierwszy regulaminu w razie częściowego tylko uwzględnienia żądań każdej ze stron Trybunał może
         postanowić, że koszty zostaną rozdzielone albo że każda ze stron poniesie własne koszty. Chociaż zasadnicze zarzuty Rzeczypospolitej
         Polskiej nie zostały uwzględnione w niniejszym przypadku, należy uwzględnić, że skarga Komisji została uznana w części za
         niedopuszczalną. W świetle okoliczności niniejszego przypadku należy orzec, że Rzeczpospolita Polska obok kosztów własnych
         pokrywa dwie trzecie kosztów poniesionych przez Komisję. Komisja pokrywa jedną trzecią swoich kosztów.
      
      Z powyższych względów Trybunał (druga izba) orzeka, co następuje:
      1)      Zakazując swobodnego obrotu materiałem siewnym odmian genetycznie zmodyfikowanych oraz wpisu odmian genetycznie zmodyfikowanych
            do krajowego rejestru odmian, Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 22 i 23 dyrektywy
            Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/18/WE z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów
            zmodyfikowanych genetycznie i uchylającej dyrektywę Rady 90/220/EWG, jak również na mocy art. 4 ust. 4 i art. 16 dyrektywy
            Rady 2002/53/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie wspólnego katalogu odmian gatunków roślin rolniczych.
      2)      W pozostałym zakresie skarga zostaje odrzucona.
      3)      Rzeczpospolita Polska pokrywa własne koszty i dwie trzecie kosztów poniesionych przez Komisję.
      4)      Komisja Wspólnot Europejskich pokrywa jedną trzecią własnych kosztów.
      Podpisy
      * Język postępowania: polski.