CELEX: 62004CC0517
Language: nl
Date: 2006-03-07
Title: Conclusie van advocaat-generaal Stix-Hackl van 7 maart 2006. # Visserijbedrijf D. J. Koornstra & Zn. vof tegen Productschap Vis. # Verzoek om een prejudiciële beslissing: College van Beroep voor het bedrijfsleven - Nederland. # Heffing op aanvoer van garnalen met in lidstaat geregistreerde vissersvaartuigen ter financiering van garnalenzeven en garnalenkrakers in dezelfde lidstaat - Artikel 25 EG - Heffing van gelijke werking als douanerechten - Artikel 90 EG - Binnenlandse belasting. # Zaak C-517/04.

CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL
      C. STIX-HACKL
      van 7 maart 2006 1(1)
      
      Zaak C‑517/04
      Visserijbedrijf D. J. Koornstra & Zn. VOF
      tegen
      Productschap Vis
      [verzoek van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (Nederland) om een prejudiciële beslissing]
      „Vrij verkeer van goederen – Douanerechten – Heffingen van gelijke werking – Binnenlandse belastingen – Heffing ter financiering van garnalenzeven en garnalenkrakers, die bij aanlanding van garnalen wordt opgelegd”I –    Inleiding
      1.     De Nederlandse verwijzende rechter wenst met zijn verzoek om een prejudiciële beslissing in wezen te vernemen of een heffing
         die bij de aanvoer van garnalen met onder Nederlandse vlag varende vissersvaartuigen wordt opgelegd, in strijd is met artikel 25
         EG of artikel 90 EG, voorzover die heffing strekt ter financiering van installaties ter controle van de naleving van de voor
         dergelijke producten geldende handelsnormen, en met name ook wordt opgelegd wanneer de aanvoer in een andere lidstaat plaatsheeft.
      
      2.     In het hoofdgeding gaat het om de toepassing van een dergelijke heffing in het boekjaar 2000 op in Denemarken aangevoerde
         garnalen.
      
      II – Toepasselijke bepalingen
      A –    Bepalingen van gemeenschapsrecht
      3.     Artikel 25 EG luidt:
      „In‑ en uitvoerrechten of heffingen van gelijke werking zijn tussen de lidstaten verboden. Zulks geldt eveneens voor douanerechten
         van fiscale aard.”
      
      4.     Artikel 90 EG bepaalt:
      „De lidstaten heffen op producten van de overige lidstaten, al dan niet rechtstreeks, geen hogere binnenlandse belastingen
         van welke aard ook dan die welke, al dan niet rechtstreeks, op gelijksoortige nationale producten worden geheven.
      
      Bovendien heffen de lidstaten op de producten van de overige lidstaten geen zodanige binnenlandse belastingen, dat daardoor
         andere producties zijdelings worden beschermd.”
      
      5.     Artikel 23 van verordening (EEG) nr. 2913/92(2) bevat een definitie van het begrip van de (niet-preferentiële) oorsprong en luidt voorzover hier van belang:
      
      „Artikel 23
      1.      Van oorsprong uit een land zijn goederen die geheel en al in dat land zijn verkregen.
      2.      Onder ‚goederen die geheel en al in een land zijn verkregen’ wordt verstaan:
      [...]
      e)      voortbrengselen van de aldaar bedreven jacht en visserij;
      f)      producten van de zeevisserij en andere producten die buiten de territoriale zee van een land uit zee zijn gewonnen door in
         dat land ingeschreven of geregistreerde schepen die de vlag van dat land voeren;
      
      [...]
      3.      Voor de toepassing van lid 2 wordt onder ‚land’ ook de territoriale zee van het land in kwestie begrepen.”
      B –    Bepalingen van nationaal recht
      6.     Het Productschap Vis is een publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie naar Nederlands recht. Artikel 3, lid 2, van de Instellingsverordening
         Productschap Vis omschrijft het voorwerp van die organisatie als volgt:
      
      „Het Productschap is ingesteld voor de ondernemingen, waarin:
      a.      de visserij wordt uitgeoefend;
      b.      vis wordt be‑ of verwerkt tot producten, welke, al dan niet na verdere be‑ of verwerking tot menselijk of dierlijk voedsel
         kunnen dienen;
      
      c.      de handel – met uitzondering van de aanvoer‑, transito‑ en driehoekshandel – wordt uitgeoefend in vis of uit vis verkregen
         producten, welke, al dan niet na verdere be‑ of verwerking, tot menselijk voedsel kunnen dienen.”
      
      7.     De Verordening financiering garnalenzeven en garnalenkrakers visafslagen 2000 (hierna: „financieringsverordening”), voorzover
         hier van belang, luidt:
      
      „Artikel 2
      1.      Een ondernemer die met een Nederlands vissersvaartuig garnalen aanvoert, is met ingang van de eerste maandag volgende op de
         dag van inwerkingtreden van deze verordening, over de door hem aangevoerde en voor menselijke consumptie verkochte garnalen
         aan en ten behoeve van het Productschap een heffing verschuldigd van 0,01 HFL per kg.
      
      [...]
      Artikel 3
      1.      De opbrengst van de heffing is bestemd voor de financiering van de aanschaf door het Productschap van garnalenzeven en garnalenkrakers
         en van de plaatsing en het onderhoud van deze garnalenzeven en garnalenkrakers.
      
      2.      De heffing als bedoeld in artikel 2, eerste lid, is niet meer verschuldigd met ingang van de dag volgende op de dag waarop
         het saldo van de in de begroting opgenomen Functie Medebewind onder Garnalenzeven, een bedrag van 600 000 HFL overschrijdt.
      
      [...]
      Artikel 5
      1.      Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2000.
      [...]”
      III – Feiten en prejudiciële vragen
      8.     Verzoekster in het hoofdgeding, Visserijbedrijf D. J. Koornstra & Zn. vof (hierna: „Koornstra”), is een onderneming die met
         het Nederlandse vissersvaartuig „Elisabeth” garnalen aanvoert. Volgens haar opgave van 1 augustus 2002 heeft zij in 2000 52 984
         kg garnalen aangevoerd, waarvan 28 774 kg via de afslag in Nederland zijn verkocht en 24 210 kg rechtstreeks aan de handel
         in Denemarken zijn geleverd.
      
      9.     Bij besluit van 19 september 2002 heeft verweerster in het hoofdgeding, Productschap Vis, op grond van artikel 2, lid 1, van
         de financieringsverordening voor het jaar 2000 aan Koornstra over de in Denemarken geleverde hoeveelheid van 24 210 kg een
         heffing van 242,10 HFL (109,86 EUR) opgelegd.
      
      10.   Tegen dit besluit heeft Koornstra bij brief van 25 oktober 2002 bezwaar gemaakt.
      11.   Het Productschap Vis heeft dit bezwaar bij besluit van 19 maart 2003 ongegrond verklaard. Daarbij heeft het met name verwezen
         naar een uitspraak van de verwijzende rechter van 21 februari 2003. Volgens die uitspraak staat de omstandigheid dat het feit
         waardoor de heffing verschuldigd wordt, het met een Nederlands vissersvaartuig aanvoeren, in Denemarken heeft plaatsgehad,
         niet in de weg aan de verschuldigdheid van de heffing. Ingevolge artikel 9 van de Instellingsverordening Productschap Vis
         kunnen heffingen worden opgelegd naar een grondslag die het productschapsbestuur passend acht. Voorts valt uit die uitspraak
         op te maken dat de omstandigheid dat de betrokken onderneming, naar zij heeft gesteld, niet profiteert van de activiteiten
         die uit de heffingsopbrengst worden bekostigd, en reeds heffing in Denemarken heeft betaald, de in geding zijnde heffingen
         niet hun rechtsgrond ontneemt.
      
      12.   Tegen dit besluit heeft Koornstra bij brief van 25 april 2003 beroep ingesteld. Tot staving van het beroep heeft Koornstra
         met name aangevoerd dat de heffing, voorzover zij is opgelegd over de in Denemarken aangelande garnalen, in strijd is met
         artikel 25 EG dan wel artikel 90 EG. Volgens Koornstra is ook sprake van schending van de artikelen 25 EG en 90 EG omdat zij
         tweemaal voor het zeven en kraken heeft betaald, eenmaal aan Dansk Heiploeg en eenmaal aan verweerder. Die dubbele belasting
         heeft een discriminerend effect in het intracommunautaire handelsverkeer.
      
      13.   In de verwijzingsbeschikking wijst het College van Beroep voor het bedrijfsleven (hierna: „College” of „verwijzende rechter”)
         om te beginnen erop, dat de bij artikel 2, lid 1, van de financieringsverordening bedoelde heffing (hierna: „litigieuze heffing”)
         ook bij aanvoer buiten Nederland door ondernemers met een Nederlands vissersvaartuig verschuldigd is, waarbij de grondslag
         van de heffing de totale hoeveelheid aangevoerde en voor menselijke consumptie verkochte garnalen is.
      
      14.   De verwijzende rechter stelt voorts vast dat in het hoofdgeding de aan Koornstra opgelegde heffing voor het heffingsjaar 2000
         enkel wordt bestreden voorzover die heffing betrekking heeft op garnalen die in Denemarken zijn aangevoerd en voor menselijke
         consumptie zijn verkocht.
      
      15.   Het College merkt op, dat de litigieuze heffing niet bij of wegens invoer uit een andere lidstaat is opgelegd en ook niet
         tot discriminatie tussen nationale producten en producten uit de andere lidstaten leidt. Gezien de bestemming van de litigieuze
         heffing, is echter de verenigbaarheid van die heffing met de artikelen 25 EG en 90 EG niet evident.
      
      16.   In dit verband stelt het College vast, dat de opbrengst van de heffing uitsluitend ten goede komt aan de ondernemers met een
         Nederlands vissersvaartuig die in Nederland garnalen aanvoeren, zonder dat hierbij de oorsprong van de garnalen van belang
         is. De opbrengst van de heffing komt ook ten goede aan in Nederland aangevoerde buitenlandse garnalen, maar niet aan de in
         het buitenland aangevoerde Nederlandse garnalen.
      
      17.   Volgens de verwijzende rechter kan de heffing een handelsbeperkend effect hebben, voorzover zij ook wordt opgelegd indien
         garnalen in een andere lidstaat zijn aangevoerd en in deze andere lidstaat voor het zeven en kraken van garnalen is betaald.
      
      18.   In die omstandigheden heeft het College besloten de behandeling van de zaak te schorsen en het Hof te verzoeken om een prejudiciële
         beslissing over de volgende vragen:
      
      „1.      Is een heffing als in geding, die een ondernemer in een lidstaat verschuldigd is over de aanvoer van garnalen met een vissersvaartuig
         dat in die lidstaat is geregistreerd, en die strekt ter financiering van garnalenzeven en garnalenkrakers in die lidstaat,
         verenigbaar met het gemeenschapsrecht, in het bijzonder de artikelen 25 en 90 EG, indien die heffing tevens is verschuldigd
         voor door een dergelijke ondernemer elders in de Gemeenschap aangevoerde garnalen?
      
      2.      Maakt het voor de beantwoording van de voorgaande vraag verschil:
      a.      waar de garnalen zijn gevangen;
      b.      of de garnalen na aanvoer elders in de Gemeenschap zijn vervoerd naar de lidstaat waar het vissersvaartuig is geregistreerd;
      c.      of bij aanvoer elders in de Gemeenschap ook aldaar voor het zeven en kraken van de garnalen is betaald?”
      IV – De prejudiciële vragen
      A –    Inleidende opmerkingen
      19.   De producten waarom het in het hoofdgeding gaat, namelijk garnalen (Crangon crangon), vallen binnen de werkingssfeer van verordening (EEG) nr. 3759/92 van de Raad van 17 december 1992 houdende een gemeenschappelijke
         ordening der markten in de sector visserijproducten en producten van de aquacultuur(3) (hierna: „verordening nr. 3759/92”). Volgens artikel 1 van verordening nr. 3759/92 omvat die marktordening een prijsregeling
         en een regeling van het handelsverkeer alsmede gemeenschappelijke mededingingsregels.
      
      20.   Op de grondslag van artikel 2 van verordening nr. 3759/92 zijn gemeenschappelijke handelsnormen vastgesteld bij verordening
         (EG) nr. 2406/96 van de Raad(4) (hierna: „verordening nr. 2406/96”). Overeenkomstig artikel 3, lid 2, van verordening nr. 2406/96 omvatten die handelsnormen
         versheidsklassen en grootteklassen.
      
      21.   Producten waarvoor handelsnormen zijn vastgesteld, mogen – ongeacht hun oorsprong – alleen in de handel worden gebracht als
         zij voldoen aan de voorschriften van verordening nr. 2406/96.(5) Volgens artikel 3, lid 1, van verordening nr. 3759/92 moeten de lidstaten de naleving van de handelsnormen waarborgen.
      
      22.   De nationale verordening, die de rechtsgrondslag voor de oplegging van de litigieuze heffingen vormt, dient duidelijk om uitvoering
         te geven aan die bepalingen van gemeenschapsrecht, daar zij de financiering van de kraak‑ en zeefinstallaties voor de verrichting
         van de controle volgens artikel 3, lid 1, van verordening nr. 3759/92 waarborgt. Alle partijen zijn van mening dat de betrokken
         nationale verordening de werking van de in het kader van de betrokken gemeenschappelijke marktordening voorziene mechanismen
         niet verstoort.(6)
      
      23.   Verder moet worden vooropgesteld dat de prejudiciële vragen geen betrekking hebben op de verdragsbepalingen inzake staatssteun,
         hoewel het Hof heeft geoordeeld dat het begrip staatssteun zich niet alleen kan uitstrekken tot bepaalde parafiscale heffingen,
         naar gelang van het gebruik van de opbrengst van die heffingen(7), maar ook tot de heffing van een bijdrage die een parafiscale heffing vormt.(8) Dit komt kennelijk doordat de betrokken nationale verordening bij de Commissie is aangemeld.
      
      24.   In haar schriftelijke opmerkingen heeft de Commissie hierbij uiteengezet dat zij op 10 mei 1999 de betrokken steunregeling
         verenigbaar met het EG-Verdrag heeft verklaard. Naar eigen zeggen heeft zij voor die beslissing ten onrechte aangenomen dat
         de heffing enkel geldt voor ondernemingen die met een Nederlands vissersvaartuig garnalen in Nederland aanvoeren en bijgevolg
         niet voor ondernemingen die met een Nederlands vissersvaartuig garnalen in andere lidstaten aanvoeren. De Commissie stelt
         derhalve dat zij, indien de toepasselijke rechtssituatie haar bekend was geweest, de betrokken steunregeling onverenigbaar
         met de gemeenschappelijke markt had verklaard.
      
      25.   Volgens de Commissie evenwel heeft haar beslissing van 10 mei 1999 geen nadelige gevolgen, voorzover volgens de rechtspraak
         van het Hof „de door de Commissie overeenkomstig de verdragsbepalingen inzake staatssteun verleende toelating voor een algemene
         belastingregeling voor binnenlandse landbouwproducten [...], zich er geenszins tegen verzet dat de nationale rechterlijke
         instanties beoordelen of een van deze regeling deel uitmakende heffing als deze in het hoofdgeding, verenigbaar is met artikel
         [25 EG of artikel 90 EG], met name gelet op de bestemming van de opbrengst ervan”.(9)
      
      26.   Uit dit arrest moet derhalve worden afgeleid dat de prejudiciële vragen ongeacht de beslissing van de Commissie inzake staatssteun
         moeten worden onderzocht.
      
      B –    Stand van de rechtspraak betreffende de systematiek van de artikelen 25 EG en 90 EG
      1.      Voorrang van de artikelen 25 EG en 90 EG
      27.   De verwijzende rechter refereert in de verwijzingsbeschikking terecht aan de artikelen 25 EG en 90 EG, daar de artikelen 28
         EG en 29 EG niet voor parafiscale heffingen gelden, voorzover andere bepalingen van het Verdrag van toepassing zijn, zoals
         artikel 25 EG inzake heffingen van gelijke werking of artikel 90 EG inzake discriminerende binnenlandse belastingen.
      
      28.   Volgens vaste rechtspraak van het Hof omvat namelijk het toepassingsgebied van artikel 28 EG niet dat van de verdragsbepalingen
         betreffende heffingen van gelijke werking als in‑ of uitvoerrechten (artikel 25 EG), noch dat van de verdragsbepalingen inzake
         discriminerende binnenlandse belastingen (artikel 90 EG).(10)
      
      29.   Voor het verloop van het onderzoek betekent dit dat eerst moet worden onderzocht of een maatregel als die waarover het in
         het hoofdgeding gaat, binnen de werkingssfeer van artikel 25 EG of artikel 90 EG valt en dat enkel indien deze vraag ontkennend
         moet worden beantwoord, moet worden nagegaan of de betrokken maatregel binnen de werkingssfeer van artikel 28 EG of artikel 29
         EG valt.(11)
      
      2.      Werkingssfeer en afbakening van de artikelen 25 EG en 90 EG
      30.   Volgens artikel 25 EG zijn in‑ en uitvoerrechten of heffingen van gelijke werking tussen de lidstaten verboden. Aangaande
         de heffingen van gelijke werking herinnert de verwijzende rechter er terecht aan dat volgens vaste rechtspraak van het Hof(12) het desbetreffende verbod betrekking heeft op iedere bij of wegens invoer geheven belasting die bepaaldelijk een ingevoerd
         product met uitsluiting van het soortgelijke nationale product treft. De verwijzende rechter gaat verder terecht ervan uit
         dat ook geldelijke lasten die bestemd zijn ter financiering van de activiteiten van een publiekrechtelijk lichaam, heffingen
         van gelijke werking kunnen opleveren.
      
      31.   Gelijk het Hof reeds meermaals heeft geoordeeld, vormt een eenzijdig opgelegde – zij het geringe – geldelijke last, wat de
         benaming en techniek ervan ook mogen zijn, die bij een grensoverschrijding op nationale of buitenlandse goederen wordt gelegd
         en geen douanerecht in eigenlijke zin is, een heffing van gelijke werking in de zin van artikel 23 EG.(13)
      
      32.   Volgens artikel 90 EG mogen de lidstaten op producten van de overige lidstaten, al dan niet rechtstreeks, geen hogere binnenlandse
         belastingen van welke aard ook heffen dan die welke, al dan niet rechtstreeks, op gelijksoortige nationale producten worden
         geheven. Een last is volgens de rechtspraak geen heffing van gelijke werking als een douanerecht, maar een binnenlandse belasting
         in de zin van artikel 90 EG, indien hij deel uitmaakt van een algemeen stelsel van binnenlandse belastingen waardoor groepen
         producten stelselmatig worden getroffen volgens objectieve, onafhankelijk van de oorsprong of de bestemming van het product
         toegepaste criteria.(14)
      
      33.   In dit verband moet ook worden bedacht, dat volgens vaste rechtspraak de bepalingen betreffende heffingen van gelijke werking
         en die betreffende discriminerende binnenlandse belastingen niet cumulatief toepasselijk zijn, zodat eenzelfde heffing in
         het systeem van het Verdrag niet gelijktijdig tot beide categorieën kan behoren.(15)
      
      34.   Het lijkt derhalve noodzakelijk de respectieve werkingssfeer van de artikelen 25 EG en 90 EG af te bakenen.
      35.   De rechtspraak van het Hof verduidelijkt echter de met deze noodzakelijke afbakening gepaard gaande moeilijkheden. Geldelijke
         lasten, wat de benaming en techniek ervan ook mogen zijn, die bij een grensoverschrijding op goederen worden gelegd en geen
         douanerecht in eigenlijke zin zijn, vormen weliswaar een heffing van gelijke werking in de zin van de artikelen 23 EG en 25
         EG(16), maar dat geldt niet wanneer de last deel uitmaakt van een algemeen stelsel van binnenlandse belastingen waardoor groepen
         producten stelselmatig worden getroffen volgens objectieve criteria, die onafhankelijk van de oorsprong van het product worden
         toegepast, in welk geval de geldelijke last juist binnen de werkingssfeer van artikel 90 EG valt.(17) Als voorbeeld hiervan kan een heffing worden genoemd die wordt toegepast op binnenlandse producten die op de binnenlandse
         markt worden verwerkt of verhandeld en op producten die in dezelfde handelsfase ongewijzigd worden uitgevoerd, daar het belastbare
         feit voor beide categorieën van producten hetzelfde is.(18)
      
      36.   Met het oog op de juridische kwalificatie van een dergelijke last, zoals bijvoorbeeld ook in het hoofdgeding, moet uit de
         rechtspraak van het Hof voorts worden afgeleid dat het noodzakelijk kan zijn de bestemming van de opbrengst van de heffing
         in aanmerking te nemen. In de conclusie bij onder meer het arrest Lornoy e.a. verklaarde advocaat-generaal Tesauro(19), dat een dergelijke inaanmerkingneming „van wezenlijk belang [is] omdat aan de hand daarvan, met terzijdestelling van de
         louter formele aspecten, kan worden vastgesteld, dat sommige bijdragen die weliswaar op dezelfde wijze over binnenlandse en
         ingevoerde producten worden geheven, door hun bestemming toch totaal andere gevolgen kunnen hebben voor de twee categorieën
         producten, zodat zij, naar gelang van de omstandigheden, als heffingen van gelijke werking of als met artikel [90 EG] onverenigbare
         binnenlandse belastingen moeten worden beschouwd”.(20)
      
      37.   Immers, wanneer de opbrengst van een dergelijke belasting bestemd is voor activiteiten waarvan inzonderheid de binnenlandse
         producten profiteren die op de binnenlandse markt worden verwerkt of verhandeld, kan het resultaat zijn dat de volgens dezelfde
         criteria opgelegde heffing toch een discriminerende belasting vormt, voorzover de fiscale last op de producten die op de binnenlandse
         markt worden verwerkt of verhandeld, wordt geneutraliseerd door de voordelen ter financiering waarvan zij is ingesteld, terwijl
         die op de ongewijzigd uitgevoerde producten een nettobelasting vormt.(21)
      
      38.   Uit de rechtspraak volgt dat, wanneer de uit de bestemming van de opbrengst van een belasting voortvloeiende voordelen volledig
         de last compenseren die bij het in de handel brengen ervan drukt op het binnenlandse product dat op de binnenlandse markt
         wordt verwerkt of verhandeld, die belasting een met de artikelen 23 EG en 25 EG strijdige heffing van gelijke werking als
         een douanerecht vormt.(22)(23)
      
      39.   Daarentegen is een dergelijke belasting in strijd met het discriminatieverbod van artikel 90 EG, wanneer de uit de bestemming
         van de opbrengst van de belasting voortvloeiende voordelen voor de belaste binnenlandse producten die op de binnenlandse markt
         worden verwerkt of verhandeld, de op deze producten drukkende last slechts ten dele compenseren.(24)
      
      40.   Ten slotte heeft het Hof erkend dat een last die de tegenprestatie vormt voor een aan een marktdeelnemer, die tot betaling
         van deze last is gehouden, werkelijk verleende dienst en die evenredig is aan de kosten daarvan, geen heffing van gelijke
         werking als een douanerecht is.(25)
      
      C –    Beoordeling
      41.   Om te beginnen zij er nogmaals aan herinnerd dat de aan Koornstra opgelegde heffing voor het heffingsjaar 2000 enkel wordt
         bestreden voorzover die heffing betrekking heeft op garnalen die in Denemarken zijn aangevoerd en voor menselijke consumptie
         zijn verkocht. Met betrekking tot het ontstaansfeit van de litigieuze heffing moet worden vastgesteld dat de litigieuze heffing
         wordt toegepast op garnalen wanneer zij met Nederlandse vissersvaartuigen worden aangevoerd, zonder dat de plaats van die
         aanvoer van belang is.
      
      42.   Derhalve moet om te beginnen worden onderzocht of een heffing als de litigieuze heffing een heffing van gelijke werking als
         een douanerecht is in de zin van de artikelen 23 e.v. EG.
      
      Kwalificatie van de heffing als heffing van gelijke werking
      43.   De verwijzende rechter is de mening toegedaan dat in casu van een heffing van gelijke werking reeds geen sprake kan zijn omdat
         de litigieuze heffing niet bij of wegens invoer  vanuit een andere lidstaat is opgelegd. Dit is ook het standpunt van de Griekse regering. Ook de Nederlandse regering en het
         Productschap Vis voeren aan dat de litigieuze heffing zonder onderscheid van toepassing is op garnalen die naar andere lidstaten
         worden uitgevoerd, en op garnalen die in Nederland worden aangevoerd. Aangezien de heffing niet uitsluitend betrekking heeft
         op de voor uitvoer bestemde goederen, kan zij niet worden geacht binnen de werkingssfeer van artikel 25 EG te vallen. Hooguit
         kan de litigieuze heffing een binnenlandse belasting in de zin van artikel 90 EG vormen, die met het Verdrag verenigbaar is
         omdat zij op dezelfde wijze en in hetzelfde stadium van verhandeling wordt toegepast op garnalen die op het Nederlandse grondgebied
         worden verwerkt en verhandeld, en op garnalen die naar andere lidstaten worden uitgevoerd.
      
      44.   Volgens de informatie van de verwijzende rechter wordt de betrokken heffing uitsluitend opgelegd aan ondernemingen met een
         Nederlands vissersvaartuig over de door hen aangevoerde en voor menselijke consumptie verkochte garnalen, ongeacht het land
         van aanvoer en verkoop en ongeacht de bestemming die de koper vervolgens aan de garnalen geeft.
      
      45.   Dat aan de verenigbaarheid van de litigieuze heffingsregeling met artikel 25 EG of artikel 90 EG wordt getwijfeld, komt ontegenzeglijk
         doordat de kring van de heffingsplichtigen – namelijk ondernemingen die garnalen met een Nederlands vissersvaartuig aanvoeren,
         ongeacht waar – niet samenvalt met de kring van degenen die van de gebruiksmodaliteiten van de opbrengst van die heffing profiteren
         – namelijk ondernemingen die garnalen in Nederland aanvoeren. Terwijl ondernemingen die garnalen met een vissersvaartuig uit
         een andere lidstaat in Nederland aanvoeren, de met de opbrengst van de heffing gefinancierde installaties – gratis (daar zij
         niet heffingsplichtig zijn) – kunnen gebruiken, zijn ondernemingen die garnalen met een Nederlands vissersvaartuig in een
         andere lidstaat aanvoeren, weliswaar heffingsplichtig maar kunnen zij geen gebruik maken van de met de opbrengst van de heffing
         bekostigde installaties.
      
      46.   De verwijzende rechter gaat ten onrechte ervan uit dat de litigieuze heffing reeds niet als heffing van gelijke werking als
         een douanerecht kan worden aangemerkt omdat de litigieuze heffing niet bij of wegens invoer uit een andere lidstaat is opgelegd.
         Van belang is integendeel of de betrokken heffing de handel binnen de interne markt belemmert.(26) Een dergelijke belemmering kan volgens de aangehaalde rechtspraak(27) voortvloeien uit het feit dat een nationale maatregel een geldelijke last tot gevolg heeft, die „wegens een grensoverschrijding
         wordt opgelegd”.(28) De vraag of de in het hoofdgeding bestreden heffing een dergelijke geldelijke last tot gevolg heeft, moet echter overeenkomstig
         de hierboven aangehaalde rechtspraak niet alleen aan de hand van de voorschriften betreffende de toepassing van de heffing
         maar ook aan de hand van die betreffende de bestemming van de opbrengst van de betrokken heffing worden onderzocht.
      
      47.   In casu moet derhalve worden onderzocht of de litigieuze heffing een specifieke geldelijke last betekent voor die ondernemingen
         die hun garnalen met een Nederlands vissersvaartuig uitvoeren.(29)
      
      48.   Dienaangaande merkt de Commissie op dat de litigieuze heffing extra drukt op de uitvoer van garnalen met een Nederlands vissersvaartuig
         daar de aanvoer als belastbaar feit tot een heffing leidt, zonder dat de betrokken onderneming echter gebruik kan maken van
         de met de opbrengst gefinancierde installaties. De Griekse regering is daarentegen van mening dat het daadwerkelijk gebruik
         van de zeef‑ en kraakapparatuur niet van belang is, daar de beschikbaarstelling van die installaties reeds een dienst is.
      
      49.   In het hoofdgeding en in haar schriftelijke opmerkingen heeft Koornstra betoogd, dat die heffingsplicht zonder tegenprestatie
         tot een dubbele belasting leidt, daar voor het gebruik van een overeenkomstige installatie in Denemarken zelf een vergoeding
         moet worden betaald. Het dossier geeft evenwel geen uitsluitsel over de aard van die Deense vergoedingsregeling.
      
      50.   De vraag van een eventuele dubbele belastingheffing lijkt echter irrelevant: De Commissie heeft in dit verband terecht verwezen
         naar de rechtspraak van het Hof(30), waarin het heet dat „het gemeenschapsrecht in zijn huidige stand geen bepaling bevat die beoogt de gevolgen van een dubbele
         belasting te verbieden in geval van heffingen als die in hoofdgeding, die onder autonome nationale wettelijke regelingen vallen,
         en dat de afschaffing van dergelijke gevolgen weliswaar in het belang van het vrije goederenverkeer wenselijk is, doch slechts
         het resultaat kan zijn van de harmonisatie van de nationale stelsels”.
      
      51.   Met betrekking tot de gevolgen van de litigieuze heffing heeft de verwijzende rechter ook nog de vraag van de oorsprong van
         de onder de betrokken nationale regeling vallende producten opgeworpen. De litigieuze heffingsregeling maakt voor de toepassing
         van de heffing onderscheid naar de vlag van het betrokken vissersvaartuig – doch niet naar de oorsprong van de garnalen.
      
      52.   De bepaling van de oorsprong van de garnalen lijkt in de onderhavige procedure problemen op te leveren. In de verwijzingsbeschikking
         speelt de verwijzende rechter met de gedachte zich te beroepen op artikel 23 van het douanewetboek, wat de Nederlandse regering
         in haar schriftelijke opmerkingen afwijst met het argument dat het douanewetboek niet van toepassing is op het handelsverkeer
         tussen de lidstaten.
      
      53.   Wordt nu als basisprincipe van de in het douanewetboek gegeven definitie van de oorsprong uitgegaan, dan levert dat voor het
         onderhavige geval de volgende situatie op: garnalen die met een Nederlands vissersvaartuig worden aangevoerd, zijn volgens
         artikel 23, lid 2, van het douanewetboek goederen van oorsprong uit Nederland indien zij buiten de territoriale zee van een
         land (sub f) of in Nederlandse wateren (sub e) zijn gewonnen. Werden de garnalen daarentegen in de wateren van een andere
         lidstaat gevangen, dan gelden zij als goederen van oorsprong uit die lidstaat.
      
      54.   Indien deze beginselen op het hoofdgeding worden toegepast, moet worden vastgesteld dat de litigieuze heffing in geval van
         aanvoer van de garnalen in Nederland buitenlandse garnalen voortrekt voorzover zij deze enkel aan de heffing onderwerpt, wanneer
         zij zich aan boord van een Nederlands vissersvaartuig bevinden, terwijl Nederlandse garnalen enkel dan niet aan de heffing
         onderworpen zijn wanneer zij met een buitenlands vissersvaartuig worden aangeland.
      
      55.   Het lijkt evenwel twijfelachtig of een beroep op artikel 23 van het douanewetboek moet worden gedaan. Het bezwaar van de Nederlandse
         regering lijkt namelijk gerechtvaardigd voorzover de oorsprong van een goed in het intracommunautaire goederenverkeer in beginsel
         niet doorslaggevend is. Het door artikel 23, lid 2, van het douanewetboek gemaakte onderscheid strookt niet met de beginselen
         van het gemeenschappelijk visserijbeleid volgens welke producten die met een vissersvaartuig uit een bepaalde lidstaat worden
         aangevoerd, aan die lidstaat worden toegerekend. Bijgevolg lijkt het met het oog op het hoofdgeding aangewezen, niet naar
         de daadwerkelijke plaats van de garnalenvangst te onderscheiden, en derhalve garnalen op een Nederlands vissersvaartuig als
         Nederlandse garnalen te beschouwen.
      
      56.   Van deze veronderstelling uitgaand, moet worden vastgesteld dat de litigieuze heffing wordt toegepast op zowel Nederlandse
         garnalen die in Nederland, alsook op Nederlandse garnalen die elders worden aangevoerd. Van de bestemming van de opbrengst
         van de litigieuze heffing profiteren echter enkel – Nederlandse of buitenlandse – garnalen die in Nederland werden aangeland.(31)
      
      57.   De inaanmerkingneming van de bestemming van de opbrengst van de heffing, die volgens de rechtspraak geboden is, leidt derhalve
         tot de vaststelling dat de litigieuze regeling met betrekking tot met Nederlandse vissersvaartuigen uitgevoerde garnalen tot
         een geldelijke last voor de betrokken onderneming leidt, daar deze weliswaar heffingsplichtig is, maar niet profiteert van
         de opbrengst van de heffing, zodat in dat geval geen sprake is van een compensatie van de last als gevolg van de heffing door
         de uit de financiering voortvloeiende voordelen. Anders dan de Griekse regering stelt, is het irrelevant of de met de opbrengst
         van de litigieuze heffing bekostigde installaties beschikbaar zijn, daar die installaties dienen tot naleving van een op de
         betrokken lidstaat rustende controleplicht. In dat licht kan de naleving van een dergelijke controleplicht nauwelijks als
         „dienstverrichting” worden beschouwd.
      
      58.   De litigieuze heffing heeft derhalve een handelsbeperkend effect, daar zij ook wordt opgelegd wanneer garnalen met een Nederlands
         vissersvaartuig in een andere lidstaat worden aangevoerd. De vraag of in die andere lidstaat voor het zeven en kraken van
         garnalen wordt betaald, lijkt in dit verband irrelevant.(32)
      
      59.   Derhalve moet worden vastgesteld dat een heffing als thans in geding, die een ondernemer in een lidstaat verschuldigd is over
         de aanvoer van garnalen met een vissersvaartuig dat in die lidstaat is geregistreerd, en die strekt ter financiering van garnalenzeven
         en garnalenkrakers in die lidstaat, niet verenigbaar is met het gemeenschapsrecht, in het bijzonder artikel 25 EG, indien
         die heffing tevens is verschuldigd voor garnalen die niet in die lidstaat worden aangevoerd.
      
      Die vaststelling geldt ongeacht waar de garnalen zijn gevangen, of zij na de aanvoer elders in de Gemeenschap naar die lidstaat
         worden vervoerd, dan wel of bij aanvoer elders in de Gemeenschap ook aldaar voor het zeven en kraken van de garnalen is betaald.
      
      60.   Derhalve behoeft niet meer te worden onderzocht of de litigieuze heffing als discriminerende binnenlandse belasting moet worden
         aangemerkt.
      
      V –    Conclusie
      61.   Gelet op een en ander, geef ik het Hof derhalve in overweging de prejudiciële vragen van het College te beantwoorden als volgt:
      „Een heffing als thans in geding, die een ondernemer in een lidstaat verschuldigd is over de aanvoer van garnalen met een
         vissersvaartuig dat in die lidstaat is geregistreerd, en die strekt ter financiering van garnalenzeven en garnalenkrakers
         in die lidstaat, is niet verenigbaar met het gemeenschapsrecht, in het bijzonder artikel 25 EG, indien die heffing tevens
         is verschuldigd voor door een dergelijke ondernemer elders in de Gemeenschap aangevoerde garnalen.
      
      Die vaststelling geldt ongeacht waar de garnalen zijn gevangen, of zij na de aanvoer elders in de Gemeenschap naar die lidstaat
         worden vervoerd, dan wel of bij aanvoer elders in de Gemeenschap ook aldaar voor het zeven en kraken van de garnalen is betaald.”
      
      1 –	Oorspronkelijke taal: Duits.
      
      2 –	Verordening van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek (PB L 302, blz. 1) (hierna:
         „douanewetboek”).
      
      3 –	PB L 388, blz. 1.
      
      4 –	Verordening van 26 november 1996 houdende vaststelling van gemeenschappelijke handelsnormen voor bepaalde visserijproducten
         (PB L 334, blz. 1).
      
      5 –	Zie artikel 2, lid 1, van verordening nr. 2406/96.
      
      6 –	Zie voor de rechtspraak van het Hof ter zake, onder meer arrest van 13 december 1983, Apple and Pear Development Council
         (222/82, Jurispr. blz. 4083, punt 31).
      
      7 –	Zie onder meer arrest van 16 december 1992, Lornoy e.a. (C-17/91, Jurispr. blz. I-6523, punt 28).
      
      8 –	Zie arresten van 27 oktober 1993, Scharbatke (C‑72/92, Jurispr. blz. I‑5509, punt 20), en 27 november 2003, Enirisorse
         (C‑34/01–C‑38/01, Jurispr. blz. I‑14243, punt 43).
      
      9 –	Arrest van 23 april 2002, Nygård (C-234/99, Jurispr. blz. I-3657, punt 64).
      
      10 –	Zie in die zin onder meer arresten van 22 maart 1977, Iannelli & Volpi (74/76, Jurispr. blz. 557, punt 9); 11 maart 1992,
         Compagnie commerciale de l’Ouest e.a. (C-78/90–C-83/90, Jurispr. blz. I-1847, punt 20), en arresten Lornoy e.a. (aangehaald
         in voetnoot 7, punt 14), en Enirisorse (aangehaald in voetnoot 8, punt 56).
      
      11 –	Zie ook de arresten Lornoy e.a. (aangehaald in voetnoot 7, punt 15), en Enirisorse (aangehaald in voetnoot 8, punt 57).
      
      12 –	Zie onder meer arrest van 11 juni 1992, Sanders (C-149/91 en C-150/91, Jurispr. blz. I-3899, punt 15).
      
      13 –	Arrest van 9 september 2004, Carbonati Apuani (C-72/03, Jurispr. blz. I-8027, punt 20), met verwijzing naar de arresten
         van 9 november 1983, Commissie/Denemarken, (158/82, Jurispr. blz. 3573, punt 18); 16 juli 1992, Legros e.a. (C-163/90, Jurispr.
         blz. I-4625, punt 13); 22 juni 1994, Deutsches Milch-Kontor (C‑426/92, Jurispr. blz. I-2757, punt 50); 14 september 1995,
         Simitzi, C-485/93 en C-486/93, Jurispr. blz. I-2655, punt 15), en 17 september 1997, UCAL (C‑347/95, Jurispr. blz. I-4911,
         punt 18). Het verbod van heffingen van gelijke werking als douanerechten volgt uit zowel artikel 23 EG als artikel 25 EG.
      
      14 –	Arrest Carbonati Apuani (aangehaald in voetnoot 13, punt. 17), onder verwijzing naar het arrest van 3 februari 1981, Commissie/Frankrijk
         (90/79, Jurispr. blz. 283, punt 14), en arrest Legros e.a. (aangehaald in voetnoot 13, punt 11).
      
      15 –	Zie onder meer arrest UCAL (aangehaald in voetnoot 13, punt. 17); arrest van 2 april 1998, Outokumpu (C-213/96, Jurispr.
         blz. I-1777, punt 19), en arrest Nygård (aangehaald in voetnoot 9, punt 17).
      
      16 –	Zie hierboven, punt 30. Zie verder arrest van 17 juli 1997, Haahr Petroleum (C-90/94, Jurispr. blz. I‑4085, punt 20), en
         arrest Outokumpu (aangehaald in voetnoot 15, punt 20).
      
      17 –	Zie hierboven, punt 32.
      
      18 –	Arrest Nygård (aangehaald in voetnoot 9, punt 20). In dit arrest verwijst het Hof bij wijze van analogie naar de arresten
         Sanders (aangehaald in voetnoot 12, punt 17), en Outokumpu (aangehaald in voetnoot 15, punt 24), die echter betrekking hadden
         op heffingen die zowel op binnenlandse als ook op in gevoerde producten werden toegepast.
      
      19 –	Conclusies van advocaat-generaal Tesauro van 25 juni 1992 in de zaken C‑17/91, C‑144/91, C‑145/91 en C‑114/91 (arrest aangehaald
         in voetnoot 7). 
      
      20 –	Gezien de door het Hof met name in het arrest Nygård (aangehaald in voetnoot 9) erkende analogie tussen de kwalificatie
         als heffing van gelijke werking als invoerrechten en die als heffing van gelijke werking als uitvoerrechten, lijkt die gedachte
         ook op de litigieuze heffing te kunnen worden toegepast, voorzover het gaat om de kwalificatie daarvan als heffing van gelijke
         werking als uitvoerrechten respectievelijk als discriminerende binnenlandse belasting.
      
      21 –	Arrest Nygård (aangehaald in voetnoot 9, punt 22). Zoals reeds in voetnoot 18 aangegeven, verwijst dit arrest bij wijze
         van analogie naar het arrest van 21 mei 1980, Commissie/Italië (73/79, Jurispr. blz. 1533, punt 15); arrest Compagnie commerciale
         de l’Ouest e.a. (aangehaald in voetnoot 10, punt 26), en arrest UCAL (aangehaald in voetnoot 8, punt 21).
      
      22 –	Arrest Nygård (aangehaald in voetnoot 9, punt 23), met verwijzing naar arrest Compagnie commerciale de l’Ouest e.a. (aangehaald
         in voetnoot 10, punt 27); arrest Lornoy e.a. (aangehaald in voetnoot 7, punt 21), en arrest Scharbatke (aangehaald in voetnoot
         8, punt 10).
      
      23 –	Het Hof had voordien – zie bijvoorbeeld arrest van 18 juni 1975, IGAV (94/74, Jurispr. blz. 699), en arrest Compagnie commerciale
         de l’Ouest e.a. (aangehaald in voetnoot 10), alsmede arresten van 19 juni 1973, Capolongo (77/72, Jurispr. blz. 61); 22 maart
         1977, Steinike (78/76, Jurispr. blz. 595); 25 mei 1977, Cucchi (77/76, Jurispr. blz. 987); 25 mei 1977, Interzuccheri (105/76,
         Jurispr. blz. 1029); arrest Commissie/Italië (aangehaald in voetnoot 21), en arrest van 28 januari 1981, Kortmann (32/80,
         Jurispr. blz. 251) – dezelfde gedachtegang gevolgd met betrekking tot de vergelijking tussen de behandeling van binnenlandse
         en ingevoerde producten.
      
      24 –	Arrest Nygård (aangehaald in voetnoot 9, punt 23), met verwijzing naar arrest UCAL (aangehaald in voetnoot 13, punt 22).
      
      25 –	Arrest van 26 februari 1975, Cadsky (63/74, Jurispr. blz. 281, punt 8); arrest Commissie/Denemarken (aangehaald in voetnoot
         13), punt 19; arrest van 14 april 1999, CRT France International, Jurispr. blz. I-2237, punt 17), en arrest Carbonati Apuani
         (aangehaald in voetnoot 13), punt 31.
      
      26 –	Arrest Carbonati Apuani (aangehaald in voetnoot 13, punt 28).
      
      27 –	Zie hierboven punten 35 e.v.
      
      28 –	Arrest Carbonati Apuani (aangehaald in voetnoot 13, punt 22).
      
      29 –	Wat in Nederland aangevoerde garnalen betreft, leidt de litigieuze heffing hooguit tot een discriminatie van eigen onderdanen,
         voorzover de met de opbrengst van de heffing bekostigde installaties voor garnalen ook dienen voor de controle van garnalen
         die met een ander dan een Nederlands vissersvaartuig in Nederland worden aangevoerd, zonder dat hierbij in een heffingsplicht
         werd voorzien. Op dit aspect behoeft echter niet te worden ingegaan daar het hoofdgeding enkel betrekking heeft op garnalen
         die met een Nederlands vissersvaartuig in een andere lidstaat – in casu Denemarken – worden aangevoerd. 
      
      30 –	Arrest Nygård (aangehaald in voetnoot 9, punt 38).
      
      31 –	Zie hiervoor ook de verwijzingsbeschikking: „[...] de opbrengst van de heffing [komt] uitsluitend ten goede aan door ondernemers
         met een Nederlands vissersvaartuig in Nederland aangevoerde garnalen, overigens ongeacht de oorsprong van de garnalen”, en
         „[…] de opbrengst van de heffing [komt] ook ten goede […] aan in Nederland aangevoerde buitenlandse garnalen en niet aan in
         het buitenland aangevoerde Nederlandse garnalen”.
      
      32 –	In het hoofdgeding was dat wel het geval. Volgens de verwijzende rechter werden de betrokken kosten meegerekend in de prijs
         die Koornstra voor de verkoop van de garnalen in Denemarken van de firma Dansk Heiploeg heeft gekregen.