CELEX: 62002TJ0389
Language: fr
Date: 2004-10-14 00:00:00
Title: Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 14 octobre 2004. # Sergio Sandini contre Cour de justice des Communautés européennes. # Fonctionnaires - Recours en indemnité - Exposition à l'amiante - Maladie professionnelle - Préjudice. # Affaire T-389/02.

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
      14 octobre 2004 (*)
      
      « Fonctionnaires – Recours en indemnité – Recevabilité – Exposition à l’amiante – Maladie professionnelle – Préjudice »
      Dans l’affaire T-389/02,
      Sergio Sandini, fonctionnaire de la Cour de justice des Communautés européennes, demeurant à Ehlange (Luxembourg), représenté par Mes J. Iturriagagoitia Bassas et K. Delvolvé, avocats,
      
      partie requérante,
      contre
      Cour de justice des Communautés européennes, représentée par M. M. Schauss, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
      
      partie défenderesse,
      ayant pour objet une demande de réparation des préjudices physique, moral, professionnel et financier prétendument subis par
         le requérant,
      
      (quatrième chambre),
      composé de M. H. Legal, président, Mme V. Tiili et M. M. Vilaras, juges, 
      
      greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,
      vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 mai 2004,
      rend le présent
      Arrêt
       Faits à l’origine du litige
      1        Le requérant est entré au service de la défenderesse le 1er août 1983 et a été affecté à la division intérieure en qualité de concierge du bâtiment communément appelé le « Palais ».
         Depuis le 1er janvier 1996, il est huissier audiencier.
      
      2        Dans le cadre de la campagne de dépistage individuel, lancée par la défenderesse en décembre 1996, en vue de déterminer les
         conséquences d’une éventuelle exposition du personnel de l’institution à l’amiante, le requérant a subi un examen radiologique.
         Les conclusions du rapport du professeur Nemery, pneumologue, faisant suite à cet examen, sont libellées de la manière suivante :
         « Plusieurs zones d’épaississements pleuraux avec calcifications : lésions compatibles avec plaques pleurales dues à l’amiante.
         Pas d’anomalies pulmonaires ni de retentissement fonctionnel ». Ces résultats ont été communiqués au requérant le 28 février
         1997.
      
      3        Le 7 octobre 1999, le requérant a présenté une demande tendant à la reconnaissance d’une maladie professionnelle en application
         de l’article 73 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »). À cette demande était joint
         un rapport établi par le Dr Meyer le 25 avril 1999 évoquant une invalidité permanente partielle de 5 % au titre de l’apparition d’une plaque pleurale
         et de 20 % au titre de l’apparition d’une angoisse réactionnelle fortement anxiogène.
      
      4        Dans le cadre de la procédure prévue par la réglementation relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle
         des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après la « réglementation de couverture »), il a été examiné par le médecin
         désigné par l’institution, le Dr Dalem, qui a conclu son rapport du 12 octobre 2000 dans les termes suivants : 
      
      « invalidité pulmonaire : présence de plaques pleurales sans retentissement sur les fonctions respiratoires : 0 % 
      syndrome neuropsychique : 5 % ».
      5        Le 18 décembre 2000, le requérant a, en vertu de l’article 21, deuxième alinéa, de la réglementation de couverture, demandé
         la saisine de la commission médicale prévue à l’article 23 de la même réglementation. Cette commission, composée des Drs Dalem et Meyer, choisis respectivement par la défenderesse et le requérant, et du Dr Grignet, désigné d’un commun accord par les deux autres médecins, a rendu ses conclusions le 22 mars 2001, complétées le 2
         mai suivant par la précision de la date de début de l’invalidité, en l’occurrence le 28 février 1997. Ces conclusions sont
         ainsi libellées :
      
      « [N]ous avons décidé à l’unanimité de :
      –        reconnaître la maladie professionnelle liée à l’inhalation de fibres d’amiante en date du 7.10.1999,
      –        attribuer le taux de 0 pour cent au titre du handicap respiratoire étant donné l’absence de retentissement sur les explorations
         mises à notre disposition.
      
      Mais par contre, en fonction du préjudice moral important et au vu du barème des articles 647 et 648, attribuer le taux de
         5 pour cent à la date du 7.10.1999 pour le préjudice moral et psychologique induit à l’annonce de la maladie professionnelle
         indiscutable que présente Monsieur Sandini Sergio. »
      
      6        Le 31 mai 2001, le chef de la division du personnel de la Cour, M. Pommiès, en sa qualité d’autorité investie du pouvoir de
         nomination (ci-après l’« AIPN »), a adopté une décision, fondée sur les conclusions de la commission médicale, reconnaissant
         que le requérant est atteint d’une maladie qui trouve son origine dans l’exercice de ses fonctions au service de la défenderesse
         et qui entraîne une invalidité permanente de 5 %. À ce titre, le requérant a perçu une indemnité de 11 331,20 euros. La décision
         dispose, en outre, que les frais médicaux directement liés à la maladie professionnelle et encourus par le requérant après
         la date de consolidation, fixée au 7 octobre 1999, sont à la charge de la défenderesse.
      
      7        Le 19 juillet 2001, le requérant a introduit une demande au titre de l’article 90 du statut tendant à obtenir, sur le fondement
         de l’article 288 CE, une indemnisation chiffrée à 350 000 euros pour les « dommages et préjudices moraux de toute nature »
         prétendument subis en raison d’une exposition à l’amiante.
      
      8        Le 23 août 2001, le requérant a introduit une réclamation contre la décision du 31 mai 2001 portant reconnaissance d’une maladie
         professionnelle. Cette réclamation a été enregistrée sous le numéro Cont. 4/01‑R(e).
      
      9        Par mémorandum du 25 octobre 2001, le greffier de la Cour a rejeté la demande indemnitaire susvisée aux motifs que le requérant
         n’avait fourni aucune pièce justifiant la réalité ou l’étendue des préjudices allégués.
      
      10      Le 20 novembre 2001, le comité chargé des réclamations de la Cour a sollicité, dans le cadre de la réclamation Cont. 4/01‑R(e),
         des compléments d’informations de la part de la commission médicale. Ces compléments lui sont parvenus le 26 août 2002.
      
      11      Le 25 janvier 2002, le requérant a introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre la
         décision du 25 octobre 2001 portant rejet de sa demande d’indemnité. Cette réclamation a été enregistrée sous le numéro Cont. 2/02‑R(e).
      
      12      Par décision du 24 septembre 2002, le comité chargé des réclamations a rejeté les réclamations Cont. 4/01‑R(e) et Cont. 2/02‑R(e).
         S’agissant de la motivation du rejet de la seconde réclamation, le comité a indiqué qu’il ne disposait d’aucun élément lui
         permettant de considérer que la réparation des préjudices allégués devait être fixée à un montant supérieur à l’indemnité
         de 11 331,20 euros, calculée sur la base de constatations médicales.
      
       Procédure et conclusions des parties
      13      C’est dans ces circonstances que le requérant a, par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 décembre 2002, introduit
         le présent recours.
      
      14      Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, au titre de l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal,
         les parties ont été invitées à se prononcer sur la recevabilité du recours eu égard aux délais prévus par les articles 90
         et 91 du statut, ce qu’elles ont fait dans le délai imparti.
      
      15      Conformément à l’article 50 du règlement de procédure du Tribunal, les parties ont été invitées à présenter leurs observations
         sur la jonction aux fins de la procédure orale des affaires T‑1/02, Polinsky/Cour de justice, T‑255/02, H/Cour de justice,
         T‑256/02, I/Cour de justice, T‑257/02, K/Cour de justice, T‑389/02, Sandini/Cour de justice, et T‑390/02, Cagnato/Cour de
         justice, et sur la tenue éventuelle d’une audience à huis clos en application de l’article 57 dudit règlement.
      
      16      Par ordonnance du 29 avril 2004, à la suite de l’accord exprimé par les parties, le président de la quatrième chambre du Tribunal
         a décidé de joindre les affaires susvisées aux fins de la procédure orale. Conformément à la demande exprimée par les requérants
         dans ces affaires, les débats ont eu lieu publiquement.
      
      17      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience
         du 6 mai 2004.
      
      18      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
      
      –        à titre principal :
      –        annuler la décision prise par la défenderesse le 24 septembre 2002 concernant la réclamation Cont. 2/02‑R(e) introduite le
         25 janvier 2002 contre la décision du 25 octobre 2001 rejetant sa demande d’indemnisation,
      
      –        condamner la défenderesse à lui payer, à titre de réparation pour les préjudices « qu’il a subis et subira à l’avenir », la
         somme de 350 000 euros, fixée sous toute réserve, majorée des intérêts moratoires au taux de 10 % l’an à partir du 7 octobre
         1999 jusqu’à la date du paiement de ladite somme,
      
      –        condamner la défenderesse aux dépens ;
      –        à titre subsidiaire : ordonner une expertise médicale.
      19      La défenderesse conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
      
      –        rejeter le recours ;
      –        condamner le requérant à supporter ses propres dépens.
       En droit
       Arguments des parties
       Sur la recevabilité du recours
      20      Lerequérant fait valoir, en substance, que la date d’introduction du recours s’explique par le fait que le comité chargé des
         réclamations de la Cour a décidé de traiter conjointement les deux réclamations et par l’attente, à cette fin, du complément
         d’informations demandé à la commission médicale.
      
      21      Il fait observer qu’il a bien introduit le recours dans le délai de trois mois à compter de la décision explicite de rejet
         des réclamations.
      
      22      La défenderesse ne conteste pas expressément la recevabilité du recours et indique s’en remettre à la sagesse du Tribunal.
         
      
       Sur le fond du litige 
      –       Sur la demande de réparation des préjudices physique, moral, professionnel et financier prétendument subis par le requérant
      23      Le requérant indique avoir introduit un recours en indemnité sur le fondement de l’article 288 CE et fait référence à la jurisprudence
         qui prévoit le droit du fonctionnaire de demander une indemnisation complémentaire lorsque l’institution est responsable,
         selon le droit commun, de l’accident ou de la maladie et que les prestations du régime statutaire ne suffisent pas pour assurer
         la pleine réparation du préjudice subi (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 8 octobre 1986, Leussink e.a./Commission, 169/83
         et 136/84, Rec. p. 2801, point 13).
      
      24      S’agissant des conditions d’application de l’article 288 CE, le requérant prétend, en premier lieu, que le comportement adopté
         à son endroit par l’institution défenderesse est incontestablement fautif.
      
      25      Le requérant affirme que la défenderesse, d’une part, était parfaitement au courant de la présence d’amiante dans le bâtiment
         communément appelé le « Palais », ce qu’elle a d’ailleurs reconnu dans ses écritures, et, d’autre part, connaissait ou aurait
         dû connaître les risques pour la santé humaine inhérents à la présence de ce produit, la toxicité de l’amiante étant notoire.
      
      26      Or, la défenderesse, sur laquelle pèse une obligation de sécurité en sa qualité d’employeur, aurait manifestement omis d’agir
         avec diligence et n’aurait pas pris les mesures de sécurité adéquates, méconnaissant ainsi différents textes, sources d’obligations
         pour elle, et, notamment, la réglementation luxembourgeoise concernant la protection des travailleurs contre les risques liés
         à une exposition à l’amiante et les normes juridiques européennes visant l’amiante en tant que substance toxique.
      
      27      La présence de plaques pleurales chez le requérant démontrerait que les mesures adoptées par la défenderesse étaient insuffisantes
         et que celle-ci a manqué à son obligation de résultat en matière de sécurité, ledit manquement constituant une faute inexcusable
         au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation française concernant la réparation des préjudices des victimes de l’amiante.
         Dans un tel contexte, il conviendrait de considérer que la charge de la preuve est inversée et qu’il appartiendrait donc à
         la défenderesse de prouver qu’elle n’a pas commis une faute inexcusable. Une même conclusion pourrait être déduite de l’arrêt
         Leussink e.a./Commission, précité.
      
      28      Le requérant soutient, en second lieu, que les conditions d’engagement de la responsabilité de la défenderesse tenant à l’existence
         d’un préjudice et d’un lien de causalité avec la faute alléguée sont également satisfaites. Le préjudice subi serait d’une
         triple nature.
      
      29      Le requérant invoque, tout d’abord, un préjudice physique consistant dans la présence de plaques pleurales causées par l’exposition
         à l’amiante, lesquelles ont été diagnostiquées à l’occasion de la campagne de dépistage et relevées par les membres de la
         commission médicale dans leur rapport du 22 mars 2001, ainsi que dans une diminution de son endurance physique. Il indique,
         à cet égard, avoir effectué, dans le cadre de ses fonctions, divers travaux d’entretien dans les parties du « Palais » les
         plus contaminées et plus particulièrement dans les faux-plafonds.
      
      30      Il allègue, ensuite, un préjudice « psychique, affectif, familial, social et moral ». Ce préjudice serait caractérisé par
         une situation de malaise permanent provoquée par la conscience de la survenance probable d’une pathologie très grave, à plus
         ou moins brève échéance. Le requérant se décrit comme une personne susceptible, irritable, profondément pessimiste et manquant
         de motivation. L’altération de son caractère serait à l’origine de multiples perturbations dans sa vie familiale et sociale.
         La totalité de ses projets, notamment familiaux, seraient conditionnés par son état de santé et par le risque d’aggravation
         de ce dernier avec le développement d’un cancer fulgurant.
      
      31      Le requérant fait état, enfin, d’un préjudice professionnel et financier. Plus particulièrement, il excipe, d’une part, de
         la diminution de la possibilité d’une promotion professionnelle et, d’autre part, du fait que, s’il était amené à déclarer
         son état de santé dans le cadre de la souscription d’une police d’assurance vie ou d’un emprunt hypothécaire, tout organisme
         financier devrait prendre en compte, comme facteur de risque supplémentaire, les conséquences de son exposition à l’amiante.
      
      32      Il indique que la nature des préjudices subis rend difficile une preuve documentaire et que la reconnaissance de sa maladie
         professionnelle prouve, per se, que son état permanent d’anxiété et de dépression aura nécessairement un impact sur d’autres
         éléments de sa vie et pas seulement sur son état de santé.
      
      33      Le requérant reproche à la défenderesse de confondre en l’espèce les régimes d’indemnisation prévus par l’article 73 du statut
         et par l’article 288 CE et de s’en tenir à l’examen du caractère approprié de l’indemnisation octroyée en application de l’article
         73 du statut. Or, le présent litige ne porterait pas sur le taux d’invalidité permanente fixé à la suite des conclusions de
         la commission médicale, le requérant ne disposant d’aucun élément objectif pour prétendre à une aggravation de la pathologie
         diagnostiquée. Le requérant indique que la présente procédure a pour objet la réparation des préjudices subis de « nature
         non médicale » ou, envisagé de manière globale, du « dommage collatéral » consécutif à son exposition à l’amiante dans les
         locaux de la défenderesse.
      
      34      Le requérant conteste la position de la défenderesse qui, sur le fondement des conclusions de la commission médicale, prétend
         que le dédommagement accordé, en vertu de l’article 73 du statut, pour les préjudices de nature médicale couvre la totalité
         du préjudice d’ordres affectif, familial, social et moral dont la réparation est demandée dans le cadre de la présente instance.
      
      35      Outre le fait que cette argumentation de la défenderesse méconnaît la définition légale de la notion d’invalidité, le requérant
         fait observer que le diagnostic posé par la commission médicale dans le cadre de la procédure visant à la reconnaissance de
         la maladie professionnelle l’a été au terme d’un examen incomplet, pratiqué notamment par le médecin désigné par l’institution,
         qui n’est pas psychiatre, et alors que la mission de la commission n’était pas définie de manière à lui permettre de résoudre
         les questions posées dans le cadre de la présente procédure d’indemnisation, lesquelles relevaient d’abord de la seule appréciation
         de l’institution, puis désormais du Tribunal. Selon le requérant, l’origine du litige se trouve bien dans la présence d’amiante
         au « Palais », laquelle est la cause des plaques pleurales et des préjudices dont il souffre. Dans l’hypothèse où le Tribunal
         aurait des hésitations sur le lien de causalité entre l’exposition à l’amiante et les anomalies radiologiques observées lors
         de la campagne de dépistage, le requérant sollicite que soit ordonnée une expertise aux fins de vérification de l’existence
         dudit lien.
      
      36      Par ailleurs, le requérant souligne qu’il a une parfaite conscience de l’évolution probable de l’amiante dans son organisme
         et que, « si une quote-part de cette prise de conscience est assurément susceptible de diagnostic et de traitement médical,
         une autre quote-part de celle-ci n’offre [pas de] symptômes médicaux [et] n’est [pas], par conséquent, susceptible d’être
         traitée médicalement ».
      
      37      Le requérant prétend, enfin, en se référant aux arrêts de la Cour du 15 juin 2000, Dorsch Consult/Conseil et Commission (C‑
         237/98 P, Rec. p. I‑4549, points 17 à 19), et du Tribunal du 6 décembre 2001, Area Cova e.a./Conseil et Commission (T‑196/99,
         Rec. p. II‑3597, points 171 et suivants), que les conditions d’engagement d’une responsabilité sans faute de l’institution
         défenderesse sont également réunies en l’espèce.
      
      38      La défenderesse soutient que le requérant ne rapporte pas la preuve de la réunion, en l’espèce, des trois conditions, cumulatives,
         d’engagement de la responsabilité de la Communauté, à savoir l’illégalité du comportement reproché à l’institution, la réalité
         du dommage allégué et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué. Elle conclut, en conséquence,
         au rejet de la demande de dommages et intérêts.
      
      –       Sur la demande de réparation du préjudice lié au traitement du dossier par la défenderesse
      39      Le requérant affirme que la défenderesse a violé le devoir de sollicitude qui pèse sur l’administration à l’égard de ses agents
         ainsi que le principe de bonne administration.
      
      40      Il rappelle que le devoir de sollicitude de l’administration, selon la jurisprudence de la Cour, reflète l’équilibre des droits
         et obligations réciproques que le statut a créé dans les relations entre l’autorité publique et les agents du service public.
         Le principe de bonne administration, lié au devoir de sollicitude, aurait voulu que, afin de sauvegarder cet équilibre, l’administration
         ait pris en considération l’ « ensemble des éléments susceptibles de définir les préjudices » subis par le requérant.
      
      41      Il prétend que la défenderesse a violé les articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, proclamée
         le 7 décembre 2000 à Nice (JO 2000, C 364, p. 1), et invoque également l’article 41 de ladite charte, qui prévoit que toute
         personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions
         et organes de l’Union. Or, contrairement aux aspirations du requérant, sa demande n’aurait pas été traitée rapidement, l’administration
         ayant épuisé, à chaque stade de la procédure, les délais disponibles. La violation du principe de bonne administration serait
         constituée dans l’hypothèse d’une durée excessive de procédure, ce qui devrait donner lieu à réparation de la part de l’administration.
         À cet égard, le requérant invoque, notamment, les démarches entreprises, les frais supplémentaires encourus et les désagréments
         de toute sorte endurés.
      
      42      Le requérant soutient encore que la défenderesse a commis un détournement de pouvoir. Il relève, à ce titre, qu’elle a traité
         sa demande et sa réclamation sur la base de l’article 73 du statut et que « la correcte application de l’article 288 CE est
         une manifestation de plus du détournement de pouvoir commis par la [défenderesse] ». Celle-ci aurait poursuivi, en l’espèce,
         des fins autres que celles excipées, sa position étant dictée par un souci d’économie pour le budget de l’institution.
      
      43      La défenderesse conclut au rejet de tous les griefs soulevés par le requérant comme étant non fondés.
      
      –       Sur le montant de l’indemnité réclamée
      44      S’agissant du montant de dommages et intérêts sollicités, le requérant fait valoir que l’évaluation du préjudice est tributaire
         de la gravité et du caractère évitable de celui-ci. Faisant référence aux sommes allouées par la Cour à la victime dans l’arrêt
         Leussink e.a./Commission, précité, le requérant relève que l’indemnisation accordée était approximativement égale à la moitié
         du montant de dommages et intérêts réclamés alors que, contrairement à sa situation, la vie de M. Leussink n’était pas en
         péril.
      
      45      En l’absence de décisions des juridictions communautaires fixant des montants de dommages et intérêts en réparation de préjudices
         identiques à ceux subis par lui, le requérant se réfère également aux indemnisations octroyées par des juridictions nationales
         dans des cas similaires.
      
      46      La défenderesse indique que l’estimation du préjudice effectuée par le requérant à hauteur de 350 000 euros ne repose sur
         aucune base sérieuse.
      
       Appréciation du Tribunal
       Sur la recevabilité du recours
      47      Il est constant que le requérant a introduit son recours le 24 décembre 2002, soit postérieurement à l’expiration du délai
         de recours contre le rejet implicite, survenu le 25 mai 2002, de sa réclamation formée contre la décision de la défenderesse
         portant rejet de sa demande d’indemnité.
      
      48      Il résulte, toutefois, des déclarations des parties fournies en réponse aux questions du Tribunal, corroborées par le libellé
         même de la décision du 24 septembre 2002 du comité chargé des réclamations de la Cour, que ce dernier a traité de manière
         conjointe les deux réclamations formulées par le requérant et attendu les résultats de sa demande de complément d’information,
         concernant initialement la seule réclamation formée contre la décision portant reconnaissance d’une maladie professionnelle,
         pour statuer sur la réclamation introduite contre la décision portant rejet d’une demande d’indemnité.
      
      49      À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’une décision de rejet explicite d’une réclamation, intervenue après que le délai de
         recours contre le rejet implicite est écoulé, ne peut constituer un acte faisant grief susceptible de recours que dans l’hypothèse
         où elle contient un réexamen de la situation du requérant en fonction d’éléments, de droit ou de fait, nouveaux. Une décision
         explicite de rejet de la réclamation ne contenant aucun élément nouveau par rapport à la situation de droit ou de fait existante
         au moment du rejet implicite est un acte purement confirmatif, non susceptible de faire grief, et, dès lors, ne peut pas emporter
         réouverture des délais de recours contentieux (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 7 décembre 1999, Reggimenti/Parlement,
         T‑108/99, RecFP p. I‑A‑243 et II‑1205, point 35, et arrêt du Tribunal du 12 décembre 2002, Morello/Commission, T‑338/00 et
         T‑376/00, RecFP p. I‑A‑301 et II‑1457, points 34 et 35).
      
      50      Or, il est constant que, dans le cadre de sa décision de rejet explicite des réclamations, le comité chargé des réclamations
         de la Cour a procédé à un réexamen de la situation du requérant en fonction, notamment, des compléments d’informations fournis
         par la commission médicale, mentionnés sous la dénomination « rapport complémentaire » dans la décision susvisée. Ces compléments
         d’informations constituent des éléments de fait nouveaux par rapport à la situation de droit ou de fait existante au moment
         du rejet implicite de la réclamation formée contre la décision de la défenderesse portant rejet de la demande d’indemnité.
      
      51      Dans ces circonstances, la décision de rejet explicite des réclamations, datée du 24 septembre 2002, constitue un acte faisant
         grief et le recours introduit par le requérant doit être déclaré recevable.
      
       Sur la portée du recours
      52      Il convient de relever, en premier lieu, que le requérant sollicite la condamnation de la défenderesse au paiement de dommages
         et intérêts ainsi que l’annulation de la décision rejetant la réclamation introduite contre la décision explicite de la défenderesse
         portant rejet de sa demande d’indemnité.
      
      53      Le recours n’est donc pas dirigé contre la décision portant reconnaissance d’une maladie professionnelle et octroi d’une indemnité
         au titre d’une invalidité permanente partielle, calculée en fonction du traitement de base et du taux d’invalidité retenu.
         Alors que le requérant avait initialement introduit une réclamation contre ladite décision, force est de constater que cette
         dernière n’est pas visée par le présent recours et qu’aucune autre procédure contentieuse n’a été diligentée contre cette
         décision.
      
      54      En outre, le requérant a précisé dans ses écritures que « le litige ne porte pas […] sur les lésions de nature physiologique
         ou psychologique subies […] à cause de son exposition à l’amiante du Palais », ce point ayant déjà été « adjugé » dans le
         cadre de la procédure d’indemnisation forfaitaire. Il a également indiqué que le litige ne porte pas sur le taux d’invalidité
         permanente fixé à la suite des conclusions du médecin désigné par l’institution, dans la mesure où il ne dispose d’aucun élément
         objectif pour prétendre à une aggravation de son « processus » médical.
      
      55      Il y a lieu, dès lors, de considérer que les conclusions d’ordre médical, qui fondent la décision de l’AIPN portant reconnaissance
         d’une maladie professionnelle et octroi d’une indemnité au titre d’une invalidité permanente partielle, doivent être tenues
         pour acquises par le Tribunal dans le cadre de la présente instance.
      
      56      Il importe de rappeler, en second lieu, que, selon une jurisprudence constante, la décision d’une institution portant rejet
         d’une demande en indemnité fait partie intégrante de la procédure administrative préalable au recours en responsabilité formé
         devant le Tribunal et que, par conséquent, les conclusions en annulation ne peuvent pas être appréciées de manière autonome
         par rapport aux conclusions en indemnité. En effet, l’acte contenant la prise de position de l’institution pendant la phase
         précontentieuse a uniquement pour effet de permettre à la partie qui aurait subi un préjudice de saisir le Tribunal d’une
         demande en indemnité (arrêts du Tribunal du 18 décembre 1997, Gill/Commission, T‑90/95, RecFP p. I‑A‑471 et II‑1231, point
         45 ; du 6 mars 2001, Ojha/Commission, T‑77/99, RecFP p. I‑A‑61 et II‑293, point 68, et du 5 décembre 2002, Hoyer/Commission,
         T‑209/99, RecFP p. I‑A‑243 et II‑1211, point 32). Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer de façon autonome sur les conclusions
         en annulation formulées par le requérant.
      
       Sur les conditions d’engagement de la responsabilité de la Communauté 
      57      Il importe, en premier lieu, de relever que le litige entre le requérant et la défenderesse trouve sa source dans la relation
         de travail qui les unit et qu’il ne relève pas, dès lors, de l’article 288 CE, mais de l’article 236 CE et des articles 90
         et 91 du statut.
      
      58      Il convient, en second lieu, de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans le cadre d’une demande de dommages et
         intérêts formulée par un fonctionnaire, l’engagement de la responsabilité de la Communauté suppose la réunion d’un ensemble
         de conditions concernant l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage allégué et l’existence
         d’un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué, la preuve de la réunion de ces conditions incombant
         à la partie requérante (arrêt de la Cour du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C‑136/92 P, Rec. p. I‑1981, point 42, et arrêt du Tribunal du 26 mai 1998, Bieber/Parlement,
         T‑205/96, RecFP p. I‑A‑231 et II‑723, point 48).
      
      59      Les trois conditions d’engagement de la responsabilité de la Communauté précitées sont cumulatives, ce qui implique que, dès
         lors que l’une de celles-ci n’est pas satisfaite, la responsabilité de la Communauté ne peut être engagée (voir, en ce sens,
         arrêt de la Cour du 9 septembre 1999, Lucaccioni/Commission, C‑257/98 P, Rec. p. I‑5251, point 14, et arrêt du Tribunal du
         14 mai 1998, Lucaccioni/Commission, T‑165/95, RecFP p. I‑A‑203 et II‑627, point 57).
      
      60      À cet égard, il convient de relever que, à supposer même que la référence faite par le requérant aux arrêts Dorsch Consult/Conseil
         et Commission et Area Cova e.a./ Conseil et Commission, précités, contenant prétendument l’affirmation du principe d’une responsabilité
         sans faute de la Communauté, puisse être considérée comme pertinente en l’espèce, la preuve d’un préjudice, qui devrait, de
         plus, être anormal et spécial, et du lien de causalité entre celui-ci et le comportement imputé à l’institution concernée
         demeurerait nécessaire.
      
      61      Il y a lieu d’examiner si, dans le cas présent, le requérant a effectivement rapporté la preuve des préjudices invoqués, en
         rapport avec le comportement fautif allégué, ce qui peut impliquer de tenir compte des prestations qu’il a perçues au titre
         de l’article 73 du statut.
      
      62      En effet, il convient de rappeler que les fonctionnaires sont en droit de demander une indemnisation complémentaire aux prestations
         perçues au titre de l’article 73 du statut, lorsque l’institution est responsable de l’accident ou de la maladie professionnelle
         selon le droit commun et que les prestations statutaires ne suffisent pas pour assurer la pleine réparation du préjudice subi.
         En revanche, l’indemnisation forfaitaire ne peut conduire à une double indemnisation du préjudice subi. En ce sens, les deux
         systèmes d’indemnisation ne sont pas indépendants (voir, en ce sens, arrêt Leussink e.a./Commission, précité, points 10 à
         14, et arrêt du 9 septembre 1999, Lucaccioni/Commission, précité, points 19 à 22).
      
       Sur la demande de réparation des préjudices physique, moral, professionnel prétendument subis par le requérant
      –       Préjudice d’ordre physique
      63      Le requérant se plaint, en substance, d’un préjudice d’ordre physique constitué par la présence de plaques pleurales ayant
         pour origine une exposition à l’amiante. Dans le cas où le Tribunal aurait des hésitations sur le lien de causalité entre
         l’exposition à l’amiante et les plaques pleurales, le requérant a présenté, dans le cadre de conclusions formulées à titre
         subsidiaire, une demande d’expertise aux fins de vérification de l’existence dudit lien.
      
      64      Il est constant que l’examen radiologique subi par le requérant dans le cadre de la campagne de dépistage individuel lancée
         par la défenderesse en décembre 1996 en vue de déterminer les conséquences d’une éventuelle exposition du personnel de l’institution
         à l’amiante a révélé chez l’intéressé la présence de plaques pleurales.
      
      65      Il convient, toutefois, de relever que, dans le rapport complémentaire de la commission médicale concernant le requérant,
         il est clairement indiqué que les plaques pleurales « sont considérées comme un ‘marqueur’ de la contamination par l’amiante »
         et constituent une réaction bénigne à cette contamination. D’après ce rapport, « il a été mis en évidence par des études de
         séries que les sujets porteurs de plaques pleurales ne présentaient pas une fréquence de cancer de la plèvre ou du parenchyme
         pulmonaire plus importante que chez les sujets non porteurs des plaques en question ».
      
      66      Il ressort également des rapports de la commission médicale que ces plaques pleurales n’occasionnent aucune atteinte aux fonctions
         respiratoires du requérant, les seules répercussions mises en évidence et retenues par ladite commission étant d’ordre psychologique.
         Les conséquences psychologiques de la révélation de l’existence des plaques pleurales ont été évaluées médicalement pour déterminer
         la nature précise de l’affection psychique en cause et sa gravité, et ce aux fins de la fixation du taux d’invalidité. Il
         est constant qu’aucune invalidité n’a été retenue par la commission médicale en raison de la présence de plaques pleurales.
      
      67      Il résulte de ce qui précède que le requérant n’a pas établi que la seule présence de plaques pleurales lui cause un préjudice
         physiologique actuel et certain. Il importe cependant de souligner que le requérant serait fondé à demander la réouverture
         de son dossier relatif à la reconnaissance d’une maladie professionnelle et, le cas échéant, à obtenir une nouvelle indemnité
         dans l’hypothèse d’une évolution négative des plaques pleurales.
      
      68      Eu égard aux considérations qui précèdent, la demande d’expertise du requérant est dépourvue de toute pertinence et doit être
         rejetée, la commission médicale ayant clairement admis que la présence de plaques pleurales avait pour origine une exposition
         à l’amiante, ce que la défenderesse ne conteste nullement.
      
      69      Il y a lieu, enfin, de relever que le requérant paraît également invoquer, dans ses écritures, un trouble physiologique particulier,
         à savoir une diminution de son endurance physique.
      
      70      Cette allégation d’une diminution de l’endurance physique en lien avec une exposition à l’amiante n’est, toutefois, étayée
         par aucune pièce de nature médicale. Deux éléments extraits du dossier méritent, par ailleurs, d’être soulignés. Dans son
         rapport complémentaire, la commission médicale précise ce qui suit: « Les épreuves fonctionnelles respiratoires [subies par
         le requérant] n’ont pas mis en évidence de déficit lié à une contamination par l’amiante. Par contre, il a été mis en évidence
         des phénomènes asthmatiformes liés à une réaction aux acariens. » Le rapport du Dr Nols concernant le requérant comprend la mention suivante: « [I]l m’est apparu que la prise de poids est liée à un mode de
         vie plus sédentaire, par le fait de l’âge, mais aussi par le fait du changement d’emploi, et c’est cette prise de poids qui
         peut être responsable de la dyspnée et non l’inverse. Le sujet m’a bien affirmé qu’il continuait à poursuivre la marche et
         les balades à vélo. » Le requérant n’a donc pas rapporté la preuve de son affirmation.
      
      –       Préjudice « psychique, affectif, familial, social et moral »
      71      Il convient, à titre liminaire, d’observer que la défenderesse soutient qu’il ressort des rapports médicaux établis dans le
         cadre de la procédure de reconnaissance d’une maladie professionnelle et plus particulièrement du rapport d’expertise, daté
         du 12 avril 2000, du Dr Nols, neuropsychiatre, que le préjudice d’ordres psychique, affectif, familial, social et moral dont se plaint le requérant
         est précisément celui qui a fait l’objet d’une indemnisation en application de l’article 73 du statut et que l’intéressé n’a
         pas démontré que l’indemnisation ainsi accordée est insuffisante.
      
      72      Eu égard à la jurisprudence relative à l’articulation entre la couverture statutaire des risques de maladie professionnelle
         et l’indemnisation complémentaire au titre du droit commun (voir point 62 ci-dessus), il y a lieu de vérifier, en premier
         lieu, si le préjudice allégué par le requérant a été pris en compte par l’AIPN lors de l’octroi de l’indemnité versée au titre
         de l’article 73 du statut et d’examiner, à cette fin, les conclusions médicales sur lesquelles repose la décision de l’AIPN.
      
      73      Préalablement à cette analyse, il importe de rappeler que le taux d’invalidité permanente partielle est, en principe, fixé
         d’après un barème figurant en annexe à la réglementation de couverture. Dans cette annexe, il est indiqué que, pour les cas
         d’invalidité permanente partielle non prévus dans le barème en cause, le degré d’invalidité est déterminé par référence au
         Barème officiel belge des invalidités (ci-après le « BOBI »), abstraction faite toutefois des éléments de ce barème qui se
         rapportent aux victimes des faits de guerre.
      
      74      Dans le cadre d’une partie du BOBI consacrée à la neuropsychiatrie et plus particulièrement aux affections psychiques, il
         est mentionné que « l’objectivation des troubles psychiatriques requiert l’observation des comportements de relation entre
         le malade et son entourage » et que, s’agissant des troubles névrotiques et psychosomatiques, « la gravité sera jugée en tenant
         compte de la nature, de la durée et des répercussions sociales des symptômes ». Le BOBI comprend un certain nombre d’articles
         correspondant à des affections psychiques précises et, notamment, les dispositions suivantes :
      
      « Art. 647. Anxiétés ou angoisse :
      a)      syndrome anxieux mineur avec inhibition psychomotrice, sans grande influence sur la vie sociale (0 à 20 %)
      b)      syndrome anxieux plus important, ayant une répercussion marquée sur la vie sociale (20 à 50 %)
      c)      syndrome d’angoisse grave, avec grand désordre psychomoteur et neurovégétatif (50 à 80 %)
      Art. 648. Dépression (non endogène) :
      a)      syndrome dépressif mineur, sans grande répercussion sociale (0 à 15 %)
      b)      syndrome dépressif plus important ayant une répercussion sociale marquée (15 à 30 %). »
      75      En ce qui concerne le requérant, il résulte des rapports du Dr Nols du 12 avril 2000, de la commission médicale du 22 mars 2001 et du rapport complémentaire remis par celle-ci le 26 août
         2002 que la révélation de l’existence de plaques pleurales a provoqué chez l’intéressé une angoisse qui s’est progressivement
         et partiellement résorbée.
      
      76      Plus particulièrement, le Dr Nols évoque la perception, chez le requérant, d’un « sentiment diffus d’insécurité ou d’inquiétude en ce qui concerne son
         avenir, sur un fond d’angoisse de mort antérieurement mal intégré » et l’existence d’« un état très modéré de déstabilisation
         émotionnelle entraînant quelques difficultés de sommeil, des rêves quelquefois angoissants ainsi que quelques préoccupations
         relatives à l’évolution future de son état de santé ». Lors de son entretien avec le médecin, le requérant s’est dit plus
         nerveux, plus agressif au volant de sa voiture, moins serviable et tolérant, notamment au travail. Les conclusions du neuropsychiatre
         sont ainsi libellées:
      
      « Cet état de déstabilisation émotionnelle, par mobilisation d’angoisse initiale, laisse actuellement très peu de séquelles
         invalidantes. Il s’agit de quelques signes d’angoisse résiduelle, sans répercussions sociales notoires et qui peuvent encore
         régresser. Ils entraînent une IPP de 5 %, en fonction de l’article 647, [sous a)], du [BOBI]. »
      
      77      Il est également à noter que, au vu des articles 647 et 648 du BOBI, la commission médicale a finalement estimé que le requérant
         devait se voir reconnaître un taux de 5 % d’invalidité « pour le préjudice moral et psychologique ». Sur la base de ces conclusions,
         l’AIPN a adopté une décision portant reconnaissance de l’origine professionnelle de l’affection psychique diagnostiquée et
         d’un taux d’invalidité permanente de 5 %, ce qui a entraîné l’octroi d’une indemnité de 11 331,20 euros.
      
      78      Il résulte des considérations qui précèdent que, ainsi que l’affirme à juste titre la défenderesse, le préjudice « psychique,
         affectif, familial, social et moral » invoqué par le requérant a déjà été pris en compte et indemnisé au titre de l’article
         73 du statut.
      
      79      En effet, le requérant se plaint, en substance, d’une angoisse, qui peut être qualifiée de cancérophobie, ayant des répercussions
         négatives sur son état psychique et dans ses relations aux autres, ainsi que l’attesteraient des membres de son entourage.
         Or, ces éléments ont été clairement évoqués dans les rapports médicaux ayant abouti à l’octroi de l’indemnité susvisée et
         plus particulièrement dans le rapport du Dr Nols, neuropsychiatre, dont les conclusions sur l’invalidité sont fondées, de manière expresse, sur un des articles du BOBI.
         Ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, ce texte comprend, dans la définition de l’affection psychique en cause et de sa gravité,
         la prise en compte de la dimension sociale, et donc familiale, de l’individu concerné. Il ressort incontestablement du rapport
         très détaillé du Dr Nols, qui a interrogé et écouté le requérant dans l’évocation de ses difficultés, que les conséquences des troubles d’ordre
         psychique de ce dernier sur son humeur et dans ses relations aux autres ont fait partie du champ d’analyse du médecin spécialiste.
      
      80      Il convient, en deuxième lieu, de relever que les écritures du requérant ne contiennent pas d’éléments précis et objectifs
         démontrant que le préjudice allégué est distinct de celui pris en considération par la commission médicale dont les conclusions
         ont servi de base à la décision de l’AIPN.
      
      81      D’une part, le requérant affirme réclamer la réparation d’un préjudice « de nature non médicale », différent de celui indemnisé
         par l’administration sur la base des rapports médicaux. Il indique, à cet égard, avoir une parfaite conscience de l’évolution
         probable de l’amiante dans son organisme et que, « si une quote-part de cette prise de conscience est assurément susceptible
         de diagnostic et de traitement médical, une autre quote-part de celle-ci n’offre [pas de] symptômes médicaux [et] n’est [pas],
         par conséquent, susceptible d’être traitée médicalement ».
      
      82      Cette subdivision du préjudice moral en deux parties bien distinctes relève d’une construction intellectuelle purement subjective
         et ne constitue une démonstration ni de l’existence d’un préjudice distinct de celui couvert par l’indemnité versée au titre
         de l’article 73 du statut ni, au demeurant, de la réparation non adéquate de celui-ci.
      
      83      D’autre part, le requérant fait référence dans ses écritures aux notions de pretium doloris et de préjudice d’agrément dans
         les termes suivants :
      
      « Le pretium doloris comprend le préjudice des souffrances physiques mais également les souffrances morales dérivées d’une
         maladie professionnelle reconnue ; le préjudice d’agrément doit inclure la privation de certaines activités, y compris les
         activités de loisirs. »
      
      84      S’agissant du pretium doloris, le requérant ne rapporte pas la preuve de l’existence de souffrances physiques présentant un
         lien causal avec une exposition à l’amiante. En outre, il ne peut être valablement retenu au titre de la preuve d’un préjudice
         moral spécifique l’allégation de « souffrances morales dérivées d’une maladie professionnelle reconnue » lorsque cette dernière
         est précisément constituée par une affection d’ordre psychologique caractérisée par l’état d’anxiété ou d’angoisse du requérant.
      
      85      Il convient de rappeler que, au point 70 ci-dessus, il a été constaté que le requérant n’a pas rapporté la preuve du trouble
         physiologique particulier invoqué par lui, à savoir une diminution de son endurance physique causée par une exposition à l’amiante.
      
      86      Quant au préjudice d’agrément, qui résulte de la privation définitive des agréments normaux de l’existence et, notamment,
         de l’impossibilité de se livrer à une activité ludique ou sportive, le requérant évoque les conséquences de la maladie sur
         sa qualité de vie.
      
      87      Au-delà de l’imprécision de l’allégation, il convient, là encore, de souligner que l’on se trouve dans un cas spécifique où
         l’invalidité permanente partielle du requérant est justifiée par des troubles d’ordre psychologique et non par une atteinte
         à l’intégrité physique de la personne qui rendrait objectivement et concrètement impossible la poursuite de certaines activités
         auparavant exercées avec assiduité par celle-ci. Il importe de rappeler, au demeurant, que les plaques pleurales décelées
         n’ont aucun retentissement fonctionnel sur l’appareil respiratoire du requérant, lequel a déclaré au Dr Nols continuer à pratiquer la marche et faire des promenades à bicyclette.
      
      88      Dans un tel cas de figure, le préjudice d’agrément, qui constitue un préjudice d’ordre psychologique dans la mesure où il
         s’agit de l’expression d’une souffrance morale, n’est pas, en tant que tel, dissociable des perturbations psychologiques prises
         en compte dans les différents rapports médicaux ayant servi de base à la décision de la défenderesse portant reconnaissance
         de la maladie professionnelle du requérant et fixation d’un taux d’invalidité permanente partielle. 
      
      89      Il convient, en troisième lieu, de considérer que les critiques formulées par le requérant à l’encontre de la conclusion de
         l’identité entre le préjudice allégué et le préjudice indemnisé ne peuvent être retenues par le Tribunal.
      
      90      Le requérant fait valoir qu’une telle conclusion contredit la définition de la notion d’invalidité, qui ne permet pas une
         assimilation entre préjudices médicaux et préjudices moraux, est fondée sur les rapports médicaux de la commission médicale,
         établis au terme d’un examen incomplet, par des médecins qui ne sont pas psychiatres ou psychologues et qui, par définition,
         ignoraient ses revendications au titre de la réparation des « préjudices non médicaux » dont l’appréciation relève de la compétence
         de l’administration, puis du Tribunal, le cas échéant.
      
      91      Il importe, premièrement, de rappeler que, dans une affaire où les parties s’opposaient sur la question de savoir si les troubles
         qui n’affectent pas directement les facultés intellectuelles, mais relèvent uniquement du domaine affectif, peuvent entrer
         en ligne de compte au titre de l’invalidité prévue à l’article 73 du statut, la Cour a, dans son arrêt du 2 octobre 1979,
         B./Commission (152/77, Rec. p. 2819, point 10), fourni la réponse suivante :
      
      « [R]ien ne permet d’interpréter la notion d’invalidité de manière restrictive. Au sens de l’article [73 du statut], doit
         être considérée comme invalide la personne qui, à la suite d’un accident ou d’une maladie professionnelle, n’est plus en état,
         entièrement ou partiellement, de mener une vie active normale. S’il est établi par expertise médicale qu’une lésion psychique
         affectant la seule sphère affective répond à cette condition, rien ne s’oppose à ce qu’elle soit considérée comme relevant
         de la notion d’invalidité au sens de l’article 73 du statut. »
      
      92      La notion d’invalidité visée à l’article 73 du statut couvre donc l’incapacité à mener une vie active normale, en ce compris
         la sphère affective. Il s’ensuit que rien n’empêche le médecin désigné par l’institution ou une commission médicale, dans
         le cadre de la procédure visant à la reconnaissance d’une maladie professionnelle, de tenir compte du préjudice moral subi
         par un fonctionnaire à l’occasion de l’exercice de son activité professionnelle lorsque ce préjudice le rend inapte à mener
         une vie active normale.
      
      93      Il y a lieu, deuxièmement, de relever que c’est dans ce contexte et au vu des conclusions du Dr Nols fondées sur l’un des articles du BOBI, qui implique la prise en compte de la dimension sociale de l’individu concerné,
         que la commission médicale a estimé que le requérant devait se voir reconnaître un taux d’invalidité permanente au titre de
         troubles d’ordre psychique qui correspondent au préjudice « de nature non médicale ». À cet égard, il est indifférent que
         la commission médicale n’ait pas été informée des préjudices tels que formulés par le requérant dans le cadre de la présente
         instance. Quelle que soit la formulation des préjudices présentée aujourd’hui par le requérant, il convient de considérer
         que le Dr Nols était, au moment de l’examen neuropsychologique, en mesure d’apprécier l’étendue du préjudice d’ordre psychologique subi
         par le requérant, y compris dans sa dimension sociale. Au demeurant, ce dernier a clairement précisé dans ses écritures que
         le présent recours ne porte pas sur le taux d’invalidité permanente dans la mesure où il ne dispose d’aucun élément objectif
         pour prétendre à une aggravation des constats médicaux ayant fondé la fixation dudit taux.
      
      94      S’agissant des griefs relatifs à la compétence des membres de la commission médicale et au déroulement des examens médicaux
         dont le requérant a fait l’objet, il y a lieu de rappeler que, eu égard à la portée du présent recours, les appréciations
         d’ordre médical formulées dans le cadre de la procédure ouverte au titre de l’article 73 du statut doivent être considérées
         comme définitives et ne peuvent donc être remises en cause d’une manière ou d’une autre par le requérant. À titre surabondant,
         il suffit de relever que le requérant a fait l’objet d’une exploration neuropsychologique minutieuse de la part du Dr Nols ayant donné lieu à un rapport très détaillé, lequel a été expressément pris en compte par la commission médicale pour
         fonder ses conclusions sur l’invalidité.
      
      95      Dans la mesure où, ainsi qu’il a été constaté ci-dessus, le préjudice « psychique, affectif, familial, social et moral » allégué
         par le requérant est précisément celui qui a été indemnisé au titre de l’article 73 du statut, il y a lieu de vérifier, en
         dernier lieu, si l’indemnité octroyée au requérant, soit la somme de 11 331,20 euros, a réparé intégralement ledit préjudice.
      
      96      Dans le but de justifier le montant de 350 000 euros de dommages et intérêts réclamés, le requérant fait référence aux indemnisations
         octroyées par des juridictions nationales dans des cas prétendument similaires et à celle allouée à la partie requérante par
         la Cour dans l’arrêt Leussink e.a./Commission, précité.
      
      97      Force est, toutefois, de constater que le requérant n’a produit, dans le cadre de la présente instance, aucune décision émanant
         de juridictions nationales établissant qu’un montant de cet ordre aurait été accordé, à titre de réparation d’un préjudice
         moral comparable, par les tribunaux des États membres (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 14 mai 1998, Lucaccioni/Commission,
         point 88).
      
      98      La référence à l’arrêt Leussink e.a/Commission, précité, n’est pas davantage de nature à fonder les prétentions du requérant,
         en raison des circonstances particulières de cette affaire.
      
      99      À cet égard, il convient de rappeler que, au cours d’une mission, M. Leussink, fonctionnaire de la Commission, avait été victime
         d’un accident de la circulation survenu dans un véhicule défectueux appartenant à l’institution concernée. Il avait été grièvement
         blessé et souffrait de nombreuses séquelles : perte de l’œil droit, déformation du globe oculaire gauche, baisse de l’ouïe,
         perte de l’odorat et du goût, baisse de la capacité pulmonaire, diminution de la force du membre supérieur gauche, perte de
         plus de 6 cm2 du tissu crânien, séquelles neurologiques et psychologiques. À ce titre, il s’était vu reconnaître un taux d’invalidité de
         75 %. L’accident avait également eu des conséquences désastreuses sur le plan privé : dissolution de la vie familiale (après
         seize années de mariage heureux, M. Leussink, devenu impulsif et agressif, était allé habiter seul), privation des joies de
         la vie et du travail en général (impossibilité de pratiquer le tennis, le ski et la natation ; indifférence aux plaisirs de
         la table ; rupture avec les anciennes relations) (conclusions de l’avocat général Sir Gordon Slynn sous l’arrêt Leussink e.a/Commission,
         précité, Rec. p. 2812, 2818). Dans cette affaire, la Cour avait jugé que l’indemnité versée à M. Leussink au titre de l’article
         73 du statut était insuffisante eu égard à «l’extrême gravité des conséquences non économiques que l’accident a[vait] entraînées
         pour M. Leussink» (point 20 de l’arrêt).
      
      100    Dans le cas présent, il ressort des rapports du Dr Nols et de la commission médicale que la situation du requérant ne présente pas une telle gravité. L’absence d’atteinte aux
         fonctions respiratoires permet de considérer que le requérant n’est pas privé de la possibilité de pratiquer une activité
         sportive ou simplement ludique. Le requérant n’a, par ailleurs, subi ni diminution ni disparition de certains sens, situation
         génératrice, à l’évidence, de très importantes souffrances morales et les troubles psychiques dont il est atteint ont eu des
         répercussions sociales plus limitées que celles connues par M. Leussink et mentionnées au point ci-dessus.
      
      101    Il y a lieu encore de noter que le requérant fait valoir que, dans l’arrêt Leussink e.a./Commission, précité, l’indemnisation
         accordée était approximativement égale à la moitié du montant des dommages et intérêts réclamés par la partie requérante alors
         que, contrairement à sa situation, la vie de la victime n’était pas en péril. L’existence d’un tel risque vital n’est pas,
         toutefois, établi à suffisance de droit par le requérant, étant rappelé que, selon le rapport complémentaire de la commission
         médicale, les plaques pleurales « sont considérées comme un ‘marqueur’ de la contamination par l’amiante » et constituent
         une réaction bénigne à cette contamination, d’une part, et qu’« il a été mis en évidence par des études de séries que les
         sujets porteurs de plaques pleurales ne présentaient pas une fréquence de cancer de la plèvre ou du parenchyme pulmonaire
         plus importante que chez les sujets non porteurs des plaques en question », d’autre part.
      
      102    Évaluant le préjudice d’ordre psychologique du requérant ex aequo et bono, le Tribunal ne considère pas, dans ces circonstances,
         qu’il puisse être fixé à un montant supérieur à la somme de 11 331,20 euros qui lui a déjà été versée, laquelle constitue
         une réparation adéquate dudit préjudice.
      
      –       Préjudice professionnel et financier
      103    Le requérant prétend subir un préjudice professionnel constitué par la diminution de la possibilité d’une promotion professionnelle.
         
      
      104    Force est, toutefois, de constater que les déclarations du requérant ne sont étayées par aucun élément concret, objectif,
         et ne peuvent être qualifiées que de simples supputations. Il ne saurait, dès lors, être considéré que le requérant a satisfait
         aux exigences de preuve de la réalité du préjudice allégué.
      
      105    S’agissant du préjudice financier, le requérant excipe du fait que, s’il était amené à déclarer son état de santé dans le
         cadre d’une demande de souscription d’une police d’assurance vie ou d’un emprunt hypothécaire, tout organisme financier devrait
         prendre en compte, comme facteur de risque supplémentaire, sa pathologie et les conséquences d’une exposition à l’amiante.
      
      106    Il résulte de la formulation conditionnelle employée par le requérant que le préjudice allégué ne peut être considéré que
         comme hypothétique, et ce à plusieurs titres, qu’il s’agisse de la conclusion même d’une des deux conventions visées, de la
         nécessité de remplir à cette fin un questionnaire médical et du surenchérissement consécutif du coût de la convention. Or,
         il ne saurait être alloué des dommages et intérêts pour compenser un préjudice purement hypothétique. Par ailleurs, cette
         incertitude se traduit également dans l’évaluation du préjudice financier allégué, le requérant n’ayant aucunement avancé
         ni a fortiori justifié un quelconque montant au titre dudit préjudice.
      
      107    Il résulte de tout ce qui précède que la demande du requérant visant à la réparation des préjudices physique, moral, professionnel
         et financier doit, en tout état de cause, être rejetée, sans qu’il soit nécessaire pour le Tribunal de se prononcer sur la
         question de savoir si la défenderesse a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
      
       Sur la demande de réparation du préjudice lié au traitement du dossier par la défenderesse
      108    Le requérant fait valoir que le traitement de son dossier par la défenderesse a été fautif et lui a été préjudiciable. À cet
         égard, il prétend que cette dernière a violé le principe de bonne administration combiné, d’une part, avec le devoir de sollicitude
         pesant sur l’administration et, d’autre part, avec l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
         et a commis un détournement de pouvoir.
      
      –       Sur le grief tiré de la violation du principe de bonne administration combiné avec le devoir de sollicitude
      109    Le requérant soutient que le principe de bonne administration, lié au devoir de sollicitude, aurait dû amener l’administration
         à prendre en considération l’ « ensemble des éléments susceptibles de définir les préjudices » qu’il a subis. Le requérant
         se plaint ainsi du traitement infligé au personnel par l’administration qui connaissait l’existence de l’amiante dans le « Palais »
         et qui n’a pas satisfait à ses obligations fondamentales.
      
      110    Il apparaît que le grief ainsi formulé relève, en réalité, de la discussion sur la demande de réparation des préjudices physique,
         moral, professionnel et financier et plus particulièrement sur l’existence éventuelle d’une faute de la défenderesse. Or,
         il a été constaté ci-dessus que cette demande doit être rejetée, sans qu’il soit nécessaire pour le Tribunal de se prononcer
         sur la question de savoir si la défenderesse a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
      
      111    En tout état de cause, à supposer même que ledit grief puisse être rattaché à l’examen d’un prétendu comportement fautif de
         la défenderesse dans la conduite des procédures et que ce comportement puisse constituer une violation des principes invoqués,
         force est de constater qu’il repose sur les seules affirmations du requérant, qui n’a pas même précisé les éléments que l’administration
         aurait omis de prendre en considération.
      
      112    Il s’ensuit que le grief tiré de la violation du principe de bonne administration combiné avec le devoir de sollicitude doit
         être écarté.
      
      –       Sur le grief tiré de la violation du principe de bonne administration combiné avec l’article 41 de la charte des droits fondamentaux
         de l’Union européenne
      
      113    L’examen de la situation du requérant permet d’écarter le grief tiré d’une violation du principe de bonne administration,
         en ce que la durée de la procédure ne pourrait être considérée comme raisonnable, étant observé que l’article 41, paragraphe
         1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne reprend les solutions jurisprudentielles ayant consacré l’existence
         du principe susvisé.
      
      114    Il convient de relever que, après l’introduction, le 7 octobre 1999, d’une demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle,
         la défenderesse a désigné un médecin chargé de remettre ses conclusions conformément aux articles 17 et 19 de la réglementation
         de couverture. Dans le cadre de la procédure ainsi engagée, le Dr Dalem, médecin désigné par l’institution, a procédé et fait procéder à des examens médicaux, notamment par les professeurs
         De Vuyst et Genevois et par le Dr Nols, neuropsychiatre. La procédure menée au titre de l’article 73 du statut a donc comporté la réalisation de plusieurs
         examens médicaux, de travaux d’analyse et la rédaction de rapports médicaux. Consécutivement à la présentation d’un projet
         de décision par l’AIPN fondée sur les conclusions du Dr Dalem datées du 12 octobre 2000, le requérant a introduit, le 18 décembre 2000, une demande de saisine de la commission médicale
         prévue à l’article 23 de la réglementation de couverture, laquelle s’est entretenue avec le requérant, a examiné les rapports
         précités et a rédigé de nouveaux rapports, sur la base desquels l’AIPN a adopté, le 31 mai 2001, la décision portant reconnaissance
         de la  maladie professionnelle du requérant. Dans ces conditions, la durée de la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle,
         en l’occurrence d’un peu moins de 20 mois, ne saurait être qualifiée d’excessive.
      
      115    Il en va de même de la procédure d’examen de la demande indemnitaire, laquelle a été introduite le 19 juillet 2001 et fait
         l’objet d’une réponse négative de l’AIPN le 25 octobre 2001, c’est-à-dire dans le délai de quatre mois prévu à l’article 90,
         paragraphe 1, du statut.
      
      116    Le requérant a introduit des réclamations contre la décision portant reconnaissance de sa maladie professionnelle, le 23 août
         2001, et contre la décision rejetant sa demande d’indemnité, le 25 janvier 2002. Après avoir, le 20 novembre 2001, invité
         la commission médicale à fournir un complément d’information en lien avec l’examen de la réclamation contre la première décision
         susmentionnée, le comité chargé des réclamations de la Cour a décidé, à juste titre, de traiter conjointement les réclamations
         visant les deux décisions compte tenu du lien existant entre ces réclamations. Il a dû attendre, à cette fin, la remise du
         complément d’information requis, laquelle est intervenue le 26 août 2002. Le comité a statué sur les réclamations dès le 24
         septembre 2002, soit moins d’un mois après la réception du rapport complémentaire de la commission médicale.
      
      117    Bien qu’il soit regrettable que la remise du rapport complémentaire ait eu lieu plus de neuf mois après sa demande par le
         comité chargé des réclamations de la Cour, il ne saurait être considéré que cette transmission tardive puisse être imputable
         à une faute de la défenderesse, laquelle n’est aucunement en mesure de maîtriser le rythme d’avancement des travaux de la
         commission. À cet égard, le requérant a lui-même indiqué que, dans le cadre d’une procédure de reconnaissance de maladie professionnelle,
         il convient de distinguer les fonctions et les obligations respectives de l’institution concernée et de la commission médicale,
         cette dernière n’étant assujettie au respect d’aucun délai précis à défaut de réglementation en ce sens.
      
      118    Il résulte des considérations qui précèdent que le requérant n’a pas établi l’existence de retards fautifs dans le traitement
         de son dossier de nature à engager la responsabilité de la Communauté et que le grief tiré de la violation du principe de
         bonne administration combiné avec l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être rejeté.
      
      119    Il convient encore de relever que, dans une partie de ses écritures consacrée au grief susvisé, le requérant prétend également
         que la défenderesse a violé les articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne relatifs, respectivement,
         à l’«égalité en droit» et à la « non-discrimination ».
      
      120    Il y a lieu de rappeler que, selon l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure, la requête introductive d’instance
         doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre
         à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autre information
         à l’appui. La requête doit, de ce fait, expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est fondé, de sorte que
         sa seule énonciation abstraite ne répond pas aux exigences du règlement de procédure (arrêts du Tribunal du 12 janvier 1995,
         Viho/Commission, T‑102/92, Rec. p. II‑17, point 68, et du 14 mai 1998, Mo och Domsjö/Commission, T‑352/94, Rec. p. II‑1989,
         point 333).
      
      121    La seule référence, dans les écritures du requérant, à la violation des articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux
         de l’Union européenne, en l’absence d’allégations précises concernant la discrimination dénoncée, ne saurait être considérée
         comme suffisante au regard du règlement de procédure, et il convient, dès lors, d’écarter également le grief en cause.
      
      –       Sur le grief tiré d’un détournement de pouvoir
      122    Le requérant fait grief à l’institution défenderesse d’avoir commis un détournement de pouvoir en traitant la demande d’indemnité
         fondée sur l’article 288 CE sur la base d’une autre disposition, à savoir l’article 73 du statut. La décision de rejet de
         la demande indemnitaire aurait été dictée par un souci d’économie pour le budget de l’institution.
      
      123    Selon une jurisprudence constante, la notion de détournement de pouvoir a une portée précise et se réfère au fait, pour une
         autorité administrative, d’avoir usé de ses pouvoirs dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont été conférés. Une
         décision n’est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants,
         avoir été prise pour atteindre des fins autres que celles excipées (arrêt de la Cour du 5 juin 2003, O’Hannrachain/Parlement,
         C‑121/01 P, Rec. p. I‑5553, point 46, et arrêt du Tribunal du 12 juin 1997, Krämer/Commission, T‑104/96, RecFP p. I‑A‑151
         et II‑463, point 67). 
      
      124    En l’espèce, il convient de rappeler que la jurisprudence relative à l’articulation entre la couverture statutaire des risques
         de maladie professionnelle et la possible indemnisation complémentaire au titre de la responsabilité de droit commun (voir
         point 62 ci-dessus) impliquait que la défenderesse prenne en considération l’indemnité versée au requérant au titre de l’article
         73 du statut pour apprécier si la condition de l’existence d’un préjudice non réparé était remplie. En tout état de cause,
         une application erronée des normes pertinentes ne démontrerait pas par elle-même l’existence d’un détournement de pouvoir.
      
      125    En l’absence de tout indice de nature à corroborer l’allégation selon laquelle la décision de la défenderesse portant rejet
         de la demande indemnitaire a pour réel motif un souci d’économie budgétaire, il y a lieu de rejeter le grief tiré d’un détournement
         de pouvoir.
      
      126    Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son ensemble.
      
       Sur les dépens
      127    Contrairement aux affirmations du requérant, qui procèdent d’une lecture erronée des écrits de la défenderesse, cette dernière
         s’est bornée à demander, conformément à l’article 88 du règlement de procédure, la condamnation de chaque partie à supporter
         ses propres dépens et non la condamnation du requérant, en application de l’article 87, paragraphe 3, deuxième alinéa, dudit
         règlement, à l’intégralité des dépens aux motifs qu’ils seraient frustratoires ou vexatoires.
      
      128    Il n’y a pas lieu, dès lors et contrairement à la demande présentée en ce sens par le requérant, de déclarer irrecevable ce
         chef de conclusions de la défenderesse au motif qu’il n’aurait fait l’objet d’aucun développement dans les écrits de celle-ci.
      
      129    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il
         est conclu en ce sens. En vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents,
         les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de décider
         que chaque partie supportera ses propres dépens.
      
      Par ces motifs,
      LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
      déclare et arrête :
      1)      Le recours est rejeté.
      2)      Chaque partie supportera ses propres dépens.
      
               Legal 
            
            
                Tiili 
            
            
                Vilaras 
            
         Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 octobre 2004.
      
               Le greffier 
            
             
            
                      Le président
            
         
               H. Jung 
            
             
            
                      H. Legal 
            
         * Langue de procédure : le français.