CELEX: 62009CC0279
Language: lv
Date: 2010-09-02 00:00:00
Title: Ģenerāladvokāta Mengozzi secinājumi, sniegti 2010. gada 2.septembrī. # DEB Deutsche Energiehandels- und Beratungsgesellschaft mbH pret Bundesrepublik Deutschland. # Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu: Kammergericht - Vācija. # No Savienības tiesībām izrietošu tiesību efektīva aizsardzība tiesā - Tiesības uz lietas izskatīšanu tiesā - Juridiskā palīdzība - Valsts tiesiskais regulējums, ar kuru tiek liegta juridiskā palīdzība juridiskām personām, ja nav "vispārējo interešu". # Lieta C-279/09.

ĢENERĀLADVOKĀTA PAOLO MENGOCI [PAOLO MENGOZZI] SECINĀJUMI,
      
      sniegti 2010. gada 2. septembrī 1(1)
      
      Lieta C‑279/09
      DEB Deutsche Energiehandels- und Beratungsgesellschaft mbH
      pret
      Vācijas Federatīvo Republiku
      (Kammergericht Berlin (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu)
      
      No Savienības tiesībām izrietoša efektīva tiesību aizsardzība tiesā – Tiesības uz lietas izskatīšanu tiesā – Procesuālās garantijas – Juridiska persona – Efektivitātes princips – Atteikums sniegt juridisko palīdzību tiesāšanās izdevumu segšanai juridiskai personai prasības iesniegšanai sakarā ar valsts
         atbildību par Savienības tiesību pārkāpumu, ja nav “vispārējo interešu”
      I –    Ievads
      1.        Šis lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu attiecas uz efektivitātes un līdzvērtības principa interpretāciju Vācijas tiesību
         sistēmā saistībā ar lūgumiem sniegt palīdzību tiesāšanās izdevumu segšanai, ja tos iesniedz juridiska persona sakarā ar valsts
         atbildību par Savienības tiesību pārkāpumu.
      
      2.        Tiesa pirmo reizi ir aicināta novērtēt palīdzības tiesāšanās izdevumu segšanai mehānisma atbilstību, it īpaši, ja tā priekšmets
         ir atbrīvojums no tiesāšanās izmaksu segšanas, kura piešķiršanas nosacījumi attiecībā uz juridiskām personām ir daudz ierobežojošāki
         nekā attiecībā fiziskām personām, un tātad – lemt par procesuālo garantiju, kas piešķiramas juridiskām personām, jomu.
      
      II – Atbilstošās tiesību normas
      A –    Starptautiskās tiesības
      3.        Hāgas 1954. gada 1. marta konvencijas civilprocesa jautājumos, kuras līgumslēdzējpuses līdz šim ir 21 Eiropas Savienības dalībvalsts,
         IV sadaļa veltīta bezmaksas juridiskajai palīdzībai. Precīzāk – atbilstīgi šīs konvencijas 20. pantam “civillietās un tirdzniecības
         lietās Konvencijas katras dalībvalsts pilsoņi visās citās Konvencijas dalībvalstīs izmantos bezmaksas juridisko palīdzību
         tāpat kā šo valstu pašu pilsoņi saskaņā ar valsts likumdošanu tur, kur vajadzīga bezmaksas juridiskā palīdzība”.
      
      4.        Eiropas Padomes 1977. gada 27. janvārī Strasbūrā parakstītās Eiropas vienošanās par juridiskās palīdzības pieprasījumu pārsūtīšanu,
         kuru parakstījusi 21 Eiropas Savienības dalībvalsts, 1. pantā noteikts: “Ikviens, kura pastāvīgā dzīvesvieta ir kādas vienošanās
         līgumslēdzējas puses teritorijā un kurš vēlas saņemt juridisku palīdzību civillietās, komerclietās vai administratīvajās lietās
         kādas citas vienošanās līgumslēdzējas puses teritorijā, var iesniegt savu pieprasījumu savas pastāvīgās uzturēšanās valstī.
         Šī valsts pārsūta pieprasījumu citai valstij.”
      
      5.        Hāgas 1980. gada 25. oktobra Konvencijas par tiesu starptautisko pieejamību, kuru parakstījušas 19 dalībvalstis, 1. panta
         pirmajā daļā noteikts, ka “vienas dalībvalsts valsts piederīgie var izmantot juridisko palīdzību civillietās un komerclietās
         ikvienā Konvencijas dalībvalstī ar tādiem pašiem nosacījumiem, kādi viņiem būtu, ja šī dalībvalsts būtu viņu parastā uzturēšanās
         vieta”. Šā panta otrajā daļā precizēts, ka “personas, uz kurām neattiecas iepriekšējās daļas noteikumi, bet kuru parastā uzturēšanās
         vieta ir Konvencijas dalībvalsts, kurā ir uzsākta vai tiks uzsākta tiesvedība, tomēr varēs izmantot juridisko palīdzību atbilstoši
         tiem nosacījumiem, kuri minēti iepriekšējā daļā, ja lieta tiesvedībā saistīta ar iepriekšējo parastās uzturēšanās vietu”.
      
      B –    Savienības tiesības
      6.        LES 6. panta 2. punktā izvirzītais princips, atbilstoši kuram “Savienība kā Kopienas tiesību vispārēju principu ievēro pamattiesības,
         ko nodrošina 1950. gada 4. novembrī Romā parakstītā Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija [turpmāk
         tekstā – “ECPAK”] un kas izriet no dalībvalstu kopīgajām konstitucionālajām tradīcijām”.
      
      7.        Eiropas Savienības Pamattiesību hartas (turpmāk tekstā – “Harta”) 47. pants “Tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību un taisnīgu
         tiesu” ir izteikts šādi:
      
      “Ikvienai personai, kuras tiesības un brīvības, kas garantētas Savienības tiesībās, tikušas pārkāptas, ir tiesības uz efektīvu
         tiesību aizsardzību, ievērojot nosacījumus, kuri paredzēti šajā pantā.
      
      Ikvienai personai ir tiesības uz taisnīgu, atklātu un laikus veiktu lietas izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā, tiesību aktos
         noteiktā tiesā. Ikvienai personai ir iespējas saņemt konsultāciju, aizstāvību un pārstāvību.
      
      Juridiskā palīdzība tiek sniegta tiem, kam nav pietiekamu līdzekļu, ciktāl šī palīdzība ir nepieciešama, lai nodrošinātu efektīvu
         tiesiskuma īstenošanu.”
      
      8.        Atbilstoši EKL 10. panta pirmajai daļai “dalībvalstis veic gan vispārējus, gan īpašus attiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu
         to pienākumu izpildi, kas izriet no šā Līguma vai ko rada Kopienas iestāžu darbība. Tās atvieglina Kopienas uzdevumu veikšanu”.
         Šā panta otrajā daļā noteikts, ka “tās atturas no visiem pasākumiem, kas varētu traucēt šā Līguma mērķu sasniegšanu”.
      
      9.        Padomes 2003. gada 27. janvāra Direktīvas 2003/8/EK par to, kā uzlabot tiesu pieejamību pārrobežu strīdos, nosakot kopīgus
         obligātus pasākumus attiecībā uz juridisko palīdzību šādos strīdos (2), preambulas 4. apsvērumā norādīts, ka visas dalībvalstis ir ECPAK līgumslēdzējas puses un ka regulējums, kas paredzēts Direktīvā 2003/8,
         atbilst šai konvencijai.
      
      10.      Minētās direktīvas preambulas 5. apsvērumā direktīvas mērķis ir noteikts šādi:
      
      “Šīs direktīvas mērķis ir veicināt juridiskās palīdzības sniegšanu pārrobežu strīdos tām personām, kurām nav pietiekamu līdzekļu,
         gadījumā, ja palīdzība ir vajadzīga, lai nodrošinātu reālu tiesas pieejamību; vispārēji atzītās tiesības uz tiesas pieejamību
         ir vēlreiz apstiprinātas [Hartas] 47. pantā.”
      
      11.      Direktīvas 2003/8 preambulas 11. apsvērumā juridiskā palīdzība tiek definēta šādi: “Juridiskajā palīdzībā jāiekļauj pirmstiesas
         konsultācija, lai panāktu izlīgumu pirms tiesvedības ierosināšanas, juridiskā palīdzība griežoties tiesā, kā arī pārstāvība
         tiesā un tiesāšanās izdevumu atlīdzināšana vai atbrīvojums no tiesāšanās izdevumu segšanas.”
      
      12.      Šīs pašas direktīvas preambulas 13. apsvērumā direktīvas piemērošanas joma definēta šādi:
      
      “Visiem Eiropas Savienības pilsoņiem neatkarīgi no viņu domicila vai pastāvīgās dzīvesvietas kādas dalībvalsts teritorijā
         jābūt tiesīgiem saņemt juridisko palīdzību pārrobežu strīdos, ja viņu stāvoklis atbilst šajā direktīvā paredzētajiem nosacījumiem;
         tas pats attiecas arī uz trešo valstu pilsoņiem, kas pastāvīgi un likumīgi dzīvo kādā dalībvalstī.”
      
      13.      Direktīvas 2003/8 1. panta 2. punktā noteikts, ka “šī direktīva attiecas uz pārrobežu strīdiem civillietās un komerclietās
         neatkarīgi no tiesas iestādes būtības. Tā neattiecas uz nodokļu, muitas vai administratīvajām lietām”.
      
      14.      Direktīvas 2003/8 3. panta 1. punktā ir precizēts, ka “fiziskām personām, kuras ir puses strīdā, uz ko attiecas šī direktīva,
         ir tiesības saņemt atbilstīgu juridisko palīdzību, lai nodrošinātu reālu tiesas pieejamību saskaņā ar šajā direktīvā izklāstītajiem
         nosacījumiem”.
      
      15.      Minētās direktīvas 6. panta “Nosacījumi attiecībā uz strīdu būtību” 1. punktā noteikts: “Dalībvalstis var noteikt, ka juridiskās
         palīdzības pieprasījumus lietās, kad prasījumi šķiet nepārprotami nepamatoti, kompetentās iestādes var noraidīt.”
      
      16.      Šā paša panta 3. punktā norādīts:
      
      “Pieņemot lēmumu par pieprasījuma būtību un neierobežojot 5. pantu, dalībvalstis ņem vērā konkrētās lietas svarīgumu pieprasītājam,
         bet var ņemt vērā arī lietas raksturu, ja pieprasītājs prasa atlīdzināt kaitējumu viņa reputācijai, bet nav cietis materiālus
         vai finansiālus zaudējumus, vai arī pieprasījums attiecas uz prasījumu, kas tieši saistīts ar pieprasītāja komercdarbību vai
         neatkarīgu profesionālo darbību.”
      
      17.      Vispārējās tiesas Reglamenta 94. panta 2. un 3. punktā, kuru formulējums ir tāds pats kā Civildienesta tiesas Reglamenta 95. panta
         2. un 3. punktam, noteikts:
      
      “2. Ikvienai personai, kas tās ekonomiskā stāvokļa dēļ pilnīgi vai daļēji nespēj segt 1. punktā minētos izdevumus, ir tiesības
         saņemt juridisko palīdzību.
      
      Ekonomisko stāvokli novērtē, ņemot vērā objektīvus faktorus, tādus kā ienākumi, kapitāls vai ģimenes stāvoklis.
      3. Juridisko palīdzību atsaka, ja prasība, attiecībā uz kuru to lūdz, šķiet acīmredzami nepieņemama vai acīmredzami nepamatota.”
      18.      Savukārt Tiesas Reglamenta 76. panta 1. punkta pirmā daļa ir izteikta šādi:
      
      “Lietas dalībnieks, kas pilnīgi vai daļēji nespēj segt tiesāšanās izmaksas, jebkurā laikā var lūgt bezmaksas juridisko palīdzību.”
      C –    Valsts tiesību akti
      19.      Likuma par tiesāšanās izdevumiem (Gerichtskostengesetz, turpmāk tekstā – “GKG”) 12. panta 1. punktā ir noteikts:
      
      “Civiltiesiskos strīdos prasības pieteikums ir jāiesniedz tikai pēc tam, kad ir samaksāta nodeva par šo tiesvedību kopumā.
         Ja prasības pieteikums tiek paplašināts, pirms nodevas par tiesvedību kopumā iemaksas nav jāuzsāk nekādas tiesas darbības;
         tas attiecas arī uz apelācijas instanci.”
      
      20.      Bürgerliches Gesetzbuch [Vācijas Civilkodekss] 839. pantā prasības par zaudējumu atlīdzību, ko piedzen no Vācijas valsts, ir ierindotas starp civiltiesiskiem
         strīdiem.
      
      21.      Zivilprozessordnung (Vācijas Civilprocesa kodekss, turpmāk tekstā – “ZPO”) 78. panta 1. punktā minēts, ka “Landgerichte [apgabaltiesās] un Oberlandesgerichte [Federālo zemju augstākajās tiesās] lietās dalībniekus pārstāv advokāts [..]”.
      
      22.      ZPO 114. pants ir izteikts šādi:
      
      “Tiesvedības dalībnieks, kas sava personiskā un finanšu stāvokļa dēļ nevar samaksāt tiesvedības izdevumus, var tos samaksāt
         tikai daļēji vai pa daļām, pamatojoties uz pieteikumu, saņem palīdzību tiesāšanās izdevumu segšanai, ja nodomātā prasība vai
         aizstāvība tiesā var būt pietiekami sekmīga un tā nav nepamatota [..].”
      
      23.      ZPO 116. panta 2. punktā noteikts, ka, pamatojoties uz pieteikumu, palīdzību tiesāšanās izdevumu segšanai saņem “juridiska persona
         vai apvienība, kas var būt lietas dalībnieks un kas ir dibināta [..] Vācijā, ja ne tā, ne personas, kas ir saimnieciski ieinteresētas
         lietas priekšmetā, to nevar iemaksāt un ja tiesvedības vai aizstāvības izbeigšana būtu pretēja vispārējām interesēm [..]”.
      
      24.      ZPO 122. pantā ir precizēts:
      
      “1.      Juridiskās palīdzības piešķiršanas sekas:
      1)      Federācijas vai federālās zemes kase no attiecīgā lietas dalībnieka var pieprasīt segt:
      a)      tiesvedības vai tiesu izpildītāja esošās vai nākamās izmaksas,
      b)      tām nodotos tiesas norīkoto advokātu prasījumus
      tikai atbilstoši tiesas pieņemtiem noteikumiem.
      2)      ,ietas dalībnieks ir atbrīvots no pienākuma iesniegt nodrošinājumu tiesvedības izmaksu segšanai,
      3)      tiesas norīkotie advokāti nav tiesīgi no attiecīgā lietas dalībnieka pieprasīt honorārus.
      [..]”
      25.      ZPO 123. pantā, visbeidzot, ir precizēts, ka “juridiskās palīdzības piešķiršana neietekmē pienākumu atlīdzināt pretējās puses
         tiesāšanās izdevumus”.
      
      III – Pamata lieta un prejudiciālais jautājums
      26.      DEB Deutsche Energiehandels- und Beratungsgesellschaft mbH (turpmāk tekstā – “DEB”) ir 1998. gadā dibināts Vācijas uzņēmums, kuram Brandenburgas federālās zemes Ekonomikas ministrija ir izsniegsi atļauju
         nodarboties ar neatkarīgu vairumtirdzniecību enerģētikas jomā un kurš piegādā energoresursus Vācijas teritorijā. Tā kā šim
         uzņēmumam ir nodarīts kaitējums tāpēc, ka Vācija ar nokavēšanos ir transponējusi Direktīvu 98/30/EK (3) un Direktīvu 2003/55/EK (4), kas padarītu iespējamu nediskriminējošu pieeju valsts gāzes tīklam, DEB valsts tiesā ceļ prasību sakarā ar valsts atbildību. Laikā, kad DEB iesniedza prasību tiesā, tas nenodarbināja darbiniekus, nedz arī tam bija īpašums.
      
      27.      To, ka Vācijas Federatīvā Republika nav ievērojusi Direktīvas 98/30 transponēšanas termiņu, konstatēja Tiesa saistībā ar spriedumu
         lietā par pienākumu neizpildi (5).
      
      28.      DEB esot nodarīts zaudējums, un tas pieprasa kompensāciju, kas nedaudz lielāka par EUR 3,7 miljardiem. Tiesas sēdē DEB precizēja, ka 1998. gadā tas nodarbināja ap 200 cilvēku, kuri tam dīkstāves dēļ bija pakāpeniski jāatlaiž no darba, un ka
         tā rīcībā bija savs īpašums, ko tas zaudēja šā paša iemesla dēļ. Pēc uzņēmuma teiktā, tas vairs nevarēja veikt darbību, par
         kuru tam bija piešķirta licence, kad reāli kļuva iespējama piekļuve gāzes tīkliem.
      
      29.      DEB uzskata, ka tas ir zaudējis vismaz sešus līgumus tāpēc, ka nevarēja piekļūt gāzes tīkliem. Tas pamato pieprasīto kompensācijas
         summu ar to, ka tā atbilst starpībai starp vidējo statistisko cenu lielajiem industriālajiem klientiem Vācijā un iepirkuma
         cenu Krievijā, atņemot samaksu par tranzītu un transporta izdevumus; DEB pēc tam no šā pirmā skaitļa atvilka 50 % drošības pasākumiem, kā noteikts Vācijas tiesību aktos attiecībā uz šo jomu.
      
      30.      Atbilstoši DEB aprēķiniem summa, kas tam jāmaksā par tiesvedību un kuru aprēķina, ņemot vērā lietas vērtību, ir aptuveni EUR 275 000. Tā
         kā turklāt advokāta līdzdalība ir obligāta, DEB lēš, ka izmaksas, kas saistītas ar tā pārstāvēšanu tiesā, ir nedaudz vairāk par EUR 990 000. Lai visu sekmīgi pabeigtu un
         tā kā DEB nav pietiekamu finanšu līdzekļu un tā nevar samaksāt nedz GKG 12. panta 1. punktā noteikto nodevu, nedz maksu par advokāta pakalpojumiem, DEB lūdza Landgericht Berlin [Berlīnes apgabaltiesai] palīdzību tiesāšanās izdevumu segšanai.
      
      31.      Ar 2008. gada 4. marta lēmumu Landgericht Berlin ir atteikusi piešķirt palīdzību tiesāšanās izdevumu segšanai, pamatojot ar to, ka DEB neatbilst nosacījumiem, kuri izteikti ZPO 116. panta 2. punktā. Lai gan DEB finanšu trūkums nerada šaubas, šķiet, ka atteikšanās no prasības nebūtu pretrunā vispārējām interesēm Vācijas tiesu un Bundesverfassungsgericht [Federālās konstitucionālās tiesas] interpretācijā. Turklāt Landgericht Berlin nav izteikusies par pamatprasības pamatotību.
      
      32.      DEB nekavējoties iesniedza apelācijas sūdzību par šo lēmumu Kammergericht Berlin [Berlīnes Augstākajā tiesā]. Pēc pēdējās domām, tā kā šī tiesa varēja lemt, tikai ņemot vērā Vācijas tiesības, tā tikai konstatēja,
         ka Landgericht Berlin ir pareizi interpretējusi ZPO 116. panta 2. punktā minētos nosacījumus. Patiešām, Vācijas tiesas ņēmušas vērā tikai dažas pastāvīgās judikatūras hipotēzes,
         atbilstīgi kurām atteikšanās no prasības būtu reāli kaitējusi vispārējām interesēm. Tas tā būtu tad, ja lēmums attiektos uz
         plašu iedzīvotāju vai saimnieciskās dzīves daļu vai tam būtu sociālas sekas. ZPO 116. panta 2. punkta izpratnē vispārējās intereses nebūtu ievērotas arī tad, ja juridiskā persona vairs nevarētu izpildīt
         uzdevumus vispārējās interesēs, ja šī lieta netiktu iztiesāta vai arī šīs juridiskās personas pastāvēšana būtu atkarīga no
         lietas iztiesāšanas un tāpēc tiktu zaudētas darba vietas vai tiktu radīti zaudējumi lielam kreditoru skaitam.
      
      33.      Kammergericht Berlin vēl arī precizē, ka Vācijas judikatūras, it īpaši Bundesgerichtshof judikatūras, izpratnē ar ZPO 116. panta 2. punktā izvirzītajiem nosacījumiem nesaskan tas, ka pareiza lēmuma pieņemšana atbilst vispārējām interesēm vai,
         lai atrisinātu lietu, ir jāatbild uz vispārējas intereses tiesību jautājumiem.
      
      34.      DEB nav ne ieņēmumu, ne īpašuma, ne darbinieku, ne kreditoru. Atteikšanās no lietas pati par sevi neapdraud tās izdzīvošanu. Tāpat
         arī netiek uzskatīts, ka tā veic uzdevumu vispārējās interesēs. Vienmēr ir atzīts par nepieciešamu, lai tiesvedības izbeigšana
         liktu ciest ne tikai personām, kas ir saimnieciski iesaistītas procesa virzībā, bet arī būtiskam personu lokam, un, tā kā
         tas neattiecas uz DEB gadījumu, Landgericht Berlin lēmums, ar kuru tā noraida tās lūgumu sniegt palīdzību tiesāšanās izdevumu segšanai, ir jāapstiprina.
      
      35.      Kammergericht Berlin arī atgādina, ka atšķirīgo attieksmi, kādu ZPO paredz fiziskām un juridiskām personām, Bundesverfassungsgericht turklāt ir atzinusi par atbilstošu Vācijas Pamatlikumam. Pēdējā tik tiešām uzskatīja, ka palīdzības piešķiršana tiesāšanās
         izdevumu segšanai ir sociāls pabalsts, kas izriet no sociālas valsts principa un ir nepieciešams, lai nodrošinātu cilvēka
         cieņas ievērošanu. No tā iesniedzējtiesa secina, ka šāda solidaritāte nevar tikt uzspiesta attiecībā uz finanšu grūtībās nonākušām
         juridiskām personām. Tas, ka juridisko personu rīcībā ir pietiekami īpašumi, ir priekšnoteikums to dibināšanai un turpmākai
         pastāvēšanai, un šīm juridiskajām personām valsts tiesību sistēmā tiesības pastāvēt parasti atzīst tikai tad, ja tās spēj
         saviem spēkiem īstenot tās mērķus un uzdevumus.
      
      36.      Tomēr Kammergericht Berlin vēlas noskaidrot jautājumu, vai ZPO 116. panta 2. punkts, kā to līdz tam interpretējušas valsts tiesas, nav pretrunā Savienības tiesībām. Palīdzības sniegšanas
         tiesāšanās izdevumu segšanai nosacījumu, kuri attiecība uz juridiskām personām ir ierobežojošāki nekā attiecībā uz fiziskām
         personām un kurus turklāt stingri interpretē Vācijas tiesa, DEB gadījumā konkrētās sekas ir, ka DEB atņemta jebkāda iespēja noskaidrot Vācijas valsts atbildību par Savienības tiesību pārkāpumu. Atteikuma piešķirt palīdzību
         tiesāšanās izdevumu segšanai dēļ ir neiespējami vai vismaz ļoti apgrūtinoši vajadzības gadījumā no valsts saņemt zaudējumu
         atlīdzību saistībā ar valsts atbildību par Savienības tiesību pārkāpumiem. Iesniedzējiesai tātad ir šaubas par valsts pasākuma
         atbilstību principiem, kas saistīti ar valsts atbildību, it īpaši efektivitātes principam, kas norādīts Tiesas judikatūrā.
      
      37.      Saskaroties ar grūtībām Savienības tiesību interpretācijā un pēdējā instancē lemjot par šo jautājumu, Kammergericht Berlin nolēma atlikt lēmuma pieņemšanu un 2009. gada 30. jūnijā, pamatojoties uz EKL 234. pantu, pieņēma lēmumu uzdot Tiesai šādu
         prejudiciālu jautājumu:
      
      “Vai, ievērojot, ka valsts tiesiskajā regulējumā attiecībā uz atlīdzību un tiesvedību saistībā ar valsts atbildību atbilstoši
         [Savienības] tiesībām ir noteikts, ka zaudējumu atlīdzības saņemšanu atbilstoši minētās atbildības principiem nedrīkst padarīt
         praktiski neiespējamu vai pārmērīgi apgrūtināt, pastāv šaubas par tādu valsts tiesisko regulējumu, saskaņā ar kuru prasības
         celšana tiesā ir atkarīga no iepriekšējas izdevumu iemaksas un kurā ir paredzēts, ka juridiskai personai, kas nevar izdarīt
         šo iemaksu, nav jāpiešķir palīdzība tiesāšanās izdevumu segšanai?”
      
      IV – Tiesvedība Tiesā
      38.      Pieteikuma iesniedzēja pamata lietā, Dānijas, Francijas, Itālijas, Polijas un Vācijas valdības, Eiropas Komisija, kā arī EBTA
         Uzraudzības iestāde iesniedza rakstveida apsvērumus.
      
      39.      Tiesas sēdē, kas notika 2010. gada 3. jūnijā, pieteikuma iesniedzēja pamata lietā, Vācijas valdība, Komisija, kā arī EBTA
         Uzraudzības iestāde izteica savus mutvārdu apsvērumus.
      
      V –    Juridiskā analīze
      A –    Apsvērumu kopsavilkums
      40.      Iesākumā jāatgādina, ka Vācijas valdības, tieši tāpat kā Dānijas, Francijas un Itālijas valdību, kā arī Komisijas secinājumi
         ir, ka apspriežamais valsts tiesiskais regulējums nerada problēmas attiecībā uz līdzvērtības un efektivitātes principu. Pēc
         būtības tās uzskata, ka, lai gan jānodrošina reāla iespēja celt prasību sakarā ar valsts atbildību par Savienības tiesību
         pārkāpumu, efektivitātes un efektīvas tiesību aizsardzības tiesā princips Savienības tiesībās tomēr nenozīmē, ka dalībvalstīm
         obligāti jāpiešķir juridiskām personām palīdzība tiesāšanās izdevumu segšanai, jo tās ir tikai mākslīgi valstu tiesību sistēmas
         veidojumi, kuru atzīšanu it īpaši nosaka noteikums par pietiekamiem līdzekļiem viņu dzīvotspējas nodrošināšanai. Tā kā nav
         pieņemts saskaņošanas pasākums Savienības līmenī, ņemot vērā tās tiesu iestāžu reglamentu un pašu juridiskās palīdzības būtību,
         kuras galvenokārt sociālo raksturu, saistītu ar cilvēka cieņu, uzsvērušas vairāku valstu valdības, ir pilnīgi pamatoti un
         likumīgi noteikumos palīdzības piešķiršanas tiesāšanās izdevumu segšanai, ja šādi noteikumi ir, juridiskām personām piemērot
         daudz ierobežojošākus nosacījumus nekā gadījumos, ja palīdzību lūdz fiziska persona.
      
      41.      Turpretī prasītāja pamata lietā, Polijas valdība un EBTA Uzraudzības iestāde izsaka atrunas attiecībā uz valsts strīdīgo tiesību
         normu. DEB apgalvo, ka tiktāl, ciktāl tai būs jāatsakās no prasības par zaudējumu atlīdzināšanu, ja tai netiek piešķirta palīdzība tiesāšanās
         izdevumu segšanai, efektivitātes principa pārkāpums ir skaidri redzams, jo DEB praktiski nevar vērsties tiesā saistībā ar tiesībām, ko tai sniedz Savienības tiesības; šim novērtējumam piekrīt arī EBTA
         Uzraudzības iestāde, kaut arī pauž to niansētāk. Polijas valdība apstrīd Vācijas tiesu pārāk ierobežojošo jēdziena “vispārējās
         intereses” interpretāciju un uzskata, ka šis efektivitātes principa ierobežojums nav samērīgs. Šādos apstākļos prasītāja pamata
         lietā, Polijas valdība un EBTA Uzraudzības iestāde secina, ka ir pārkāpts efektivitātes princips.
      
      B –    Savienības tiesībās noteiktās tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā un valsts atbildība par šo tiesību pārkāpumu
      42.      Atbilstīgi Tiesas pastāvīgajai judikatūrai (6) efektīvas to tiesību, kuras indivīdiem noteiktas Savienības tiesībās, aizsardzības tiesā princips ir vispārējs Savienības
         tiesību princips, kurš izriet no dalībvalstu kopējām konstitucionālajām tradīcijām, kuras atzītas ECPAK 6. un 13. pantā un
         nesenākā pagātnē Hartas 47. pantā (7).
      
      43.      Šādi atzīta efektīva tiesību aizsardzība tiesā nozīmē nodrošināt iespēju aizsargāt tās tiesības, kuras noteiktas Savienības
         tiesībās. Pat tad, ja kāda indivīda tiesības pārkāpusi valsts, katram jābūt iespējai valsts tiesā pieprasīt zaudējumu atlīdzību.
      
      44.      No līgumu un saistību, ko dalībvalstis uzņēmušās pēc tam, kad pieņēmušas lēmumu iestāties Savienībā, loģikas izriet, ka privātpersonām
         jābūt iespējai celt prasību sakarā ar valsts atbildību, ja viņas uzskata, ka ir cietušas tādēļ, ka valsts ir pārkāpusi Savienības
         tiesības.
      
      45.      Tāpēc mērķis ir vienlaikus gan to saistību pildīšana, ko uzņēmušās dalībvalstis attiecībā uz Savienības tiesībām, gan arī
         privātpersonu tiesību pilnīgas efektivitātes garantija, ko tām sniedz Savienības tiesības, kuras tādējādi tiek ievērotas.
         No pastāvīgās judikatūras izriet, ka dalībvalstīm ir pienākums lojālās sadarbības principa vārdā, kas izklāstīts EKL 10. pantā,
         nodrošināt Savienības normu izpildi un aizsargāt tās tiesības, kas šajās normās paredzētas attiecībā uz privātpersonām (8).
      
      46.      Tiesības saņemt kompensāciju personām, kuras cietušas Savienības tiesību pārkāpuma dēļ, ir ļoti svarīgs Savienības princips,
         kas ieviests ar līgumiem un ir īpašs efektīvas tiesību aizsardzības tiesā veids. Vienlaikus Savienības pamatu veidojošo hartu,
         ko veido līgumi, virza tiesiskās sadarbības gars. Kad Tiesa loģiski atsaucās uz valsts atbildības principu attiecībā uz Savienības
         tiesību pārkāpumu, tā arī tikpat loģiski norādīja, ka jābūt iespējai prasības, kas saistītas ar šā principa ievērošanu, iesniegt
         valsts tiesā, Savienības tiesā saskaņā ar Savienības tiesībām, tāpēc valstu tiesību sistēmās jānosaka kompetentās tiesu iestādes,
         kā arī nosacījumi attiecībā uz šādu prasību formu un būtību. Atbilstīgi procesuālajai un tiesu autonomijai dalībvalstīm jāpiešķir
         rīcības brīvība šajā jomā.
      
      47.      Tomēr šī brīvība jāregulē. Kaut arī privātpersonām atbilstīgi valsts tiesībām par atbildību jābūt iespējai vērsties tiesā
         ar prasību pret valsti, kura pārkāpusi Savienības tiesības, “valsts tiesību aktos par zaudējumu atlīdzību noteiktie [..] nosacījumi
         tomēr nevar būt mazāk labvēlīgi kā noteikumi līdzīgās prasībās, kas attiecas tikai uz valsts tiesībām (līdzvērtības princips),
         un regulējums nedrīkst padarīt praktiski neiespējamu vai pārmērīgi sarežģīt zaudējumu atlīdzības piedziņu (efektivitātes princips)” (9).
      
      48.      Šajā gadījumā jānorāda, ka tiesīgajām personām pastāv iespēja iesniegt prasību sakarā ar Vācijas valsts atbildību par Savienības
         tiesību pārkāpumu. Atliek tikai noteikt, vai valsts tiesību aktos tiek ievērots līdzvērtības un efektivitātes princips.
      
      C –    Par līdzvērtības principu
      49.      Līdzvērtības princips, atbilstīgi kuram prasība, lai piemērojamo noteikumu kopums tiktu piemērots neatkarīgi no tā, vai prasība
         celta par Savienības tiesību pārkāpšanu vai arī par valsts tiesību pārkāpšanu (10), šajā gadījumā patiešām ir ievērots. Tiesāšanās izmaksu segšana tiek prasīta katru reizi, kad celta prasība sakarā ar valsts
         atbildību, neatkarīgi no tā, vai pamats ir iespējams iekšējo valsts vai Savienības tiesību pārkāpums. Turklāt palīdzības piešķiršanas
         noteikumi tiesāšanās izdevumu segšanai juridiskām personām ir vienādi gan tad, ja šīs juridiskās personas ceļ prasību sakarā
         ar valsts atbildību par valsts tiesību pārkāpumiem, gan arī tad, ja tās vēlas celt prasību sakarā ar Vācijas valsts atbildību
         par Savienības tiesību pārkāpumiem.
      
      D –    Par efektivitātes principu
      50.      Kā iesniedzējtiesa pamatoti ir norādījusi, jautājums, uz kuru jāatbild saistībā ar šo lietu, lielākā mērā ir jautājums par
         valsts tiesiskā regulējuma atbilstību Savienības tiesībām, un it īpaši efektivitātes principam, kura dēļ pašlaik Tiesā iesniegtajā
         konkrētajā gadījumā netiek sniegta palīdzība juridiskai personai pārvarēt grūtības vērsties tiesā, lai īstenotu savas tiesības,
         kuras, kā apgalvo juridiskā persona, tai sniedz Savienības tiesības.
      
      51.      Minēto situāciju rada divu tiesību normu kombinācija.
      
      52.      Pirmkārt, GKG 12. pantā paredzēts, ka visiem lietas dalībniekiem neatkarīgi no to veida jāmaksā nodeva, kuras summa ir samērīga lēstajai
         strīda summai. Vācijas tiesību aktos nav paredzēta maksimālā summa. Otrkārt, ZPO 116. panta 2. punkts sniedz iespēju juridiskām personām izmantot palīdzību tiesāšanās izmaksu segšanai it īpaši ar nosacījumu,
         ka atteikšanās no lietas ir pretrunā vispārējām interesēm – šo nosacījumu Vācijas tiesas interpretē ļoti šauri.
      
      53.      Sekojot mūsu Tiesas judikatūras garam, man šķiet svarīgi ZPO 116. panta 2. punktu aplūkot plašākā Vācijas procesuālo tiesību kontekstā. Citiem vārdiem, pat ja ieinteresēto pušu rakstveida
         apsvērumos vairāk uzmanības veltīts problēmai, kura saistīta ar atteikumu sniegt juridiskām personām palīdzību tiesāšanās
         izdevumu segšanai, palīdzības piešķiršanas tiesāšanās izdevumu segšanai nosacījumi jāskata plašākā kontekstā saistībā ar attiecīgajā
         valstī noteikto vispārējo tiesvedības organizāciju.
      
      1)      Par iespēju noteikt tiesvedības nodevu ar nosacījumu, ka tā ir samērīga
      54.      Šajā analīzes posmā man jāatgādina Tiesai, ka dalībvalstis, īstenojot savu procesuālo autonomiju, brīvi var noteikt, ka par
         prasības iesniegšanu tiesā jāmaksā tiesvedības izdevumi. Galvenokārt ir divu atšķirīgu veidu maksājumi – vai nu runa ir par
         nodevu, ko valsts iekasē kā tiesvedībā iesaistīto lietas dalībnieku līdzdalību tiesas kā publiskā pakalpojuma finansēšanā,
         vai arī par avansa iemaksu par tiesāšanās izdevumiem, par drošības naudu, ko iemaksā prasītājs, lai atbildētājs būtu nodrošināts,
         ka gadījumā, ja spriedums būs nelabvēlīgs prasītājam, tas segtu daļu no tā aizstāvības izdevumiem.
      
      55.      Līdz šim Tiesai bija jāsastopas tikai ar tā dēvētajiem cautio judicatum solvi [drošības nauda tiesāšanās izdevumu segšanai] mehānismiem, kuri atbilst otrajam iepriekš minēto izmaksu veidam. Mehānismu,
         kuru atbilstība Savienības tiesībām Tiesai bija jānovērtē, īpatnība bija tāda, ka šī drošības nauda, parasti dēvēta par drošības
         naudu ārvalstniekiem, jāiemaksā pieteikuma iesniedzējam, ja tas nedzīvo tās dalībvalsts teritorijā un arī nav tās dalībvalsts
         pilsonis, kuras tiesā ir iesniegta prasība, lai gan šāda drošības nauda netiek prasīta no attiecīgās valsts valstspiederīgajiem,
         pat ja tie nedzīvo savas izcelsmes valsts teritorijā un viņiem nav īpašuma šajā teritorijā. Tātad ir svarīgi norādīt, ka Tiesa
         veica pārbaudi, pamatojoties uz EKL 12. pantu un vispārējo diskriminācijas aizliegumu (11), nevis pamatojoties uz Savienības tiesību efektivitāti.
      
      56.      Tiesas sēdē Vācijas valdība aicināja precizēt nosacījumus, atbilstoši kuriem tika aprēķināta tiesvedības nodeva. Šajā sakarā
         tā izklāstīja, ka Vācijas tiesību aktos šajā jautājumā ir noteikta skala tā, lai lietas dalībnieks varētu atbilstoši aplēstajai
         lietas vērtībai, ievērojot pārredzamību, jau iepriekš zināt nodevas summu, kas viņam būs jāmaksā. Pamatojoties uz šo vērtību,
         nodevas summas aprēķināšanai tiek piemērota noteikta procentu likme. Vācijas valdība precizēja, ka nodevas mērķis galvenokārt
         ir publiskā pakalpojuma – tiesu – izmantotājus iesaistīt tā finansēšanā. Tā kā nodeva par maznozīmīgām lietām nav pietiekama,
         lai segtu patiesās tiesvedības izmaksas, nodevas summa par lietām saistībā ar lielākām summām ir lielāka. Tieši ņemot vērā
         šo apsvērumu kopumu, tika noteikts, ka DEB jāsedz tiesvedības izmaksas EUR 275 000 apmērā.
      
      57.      Tātad, jo tiesvedības izmaksas ir lielākas, jo ir lielāks risks, ka prasītājs tās nevarēs samaksāt un tam būs jālūdz palīdzība
         tiesvedības izdevumu segšanai. Lielu tiesvedības izmaksu noteikšana kopā ar ļoti ierobežojošiem palīdzības tiesāšanās izdevumu
         segšanai piešķiršanas nosacījumiem uzskatāma par tādu, kas var izraisīt tiesību vērsties tiesā pārkāpumu, kas vēl jo vairāk
         iespējams, ja nodevas samaksa tiek pieprasīta, pirms uzsākta tiesvedība. Šajā sakarā ir jānoskaidro, vai tiesas kā publiskā
         pakalpojuma izmaksas sadalīšana starp valsti un šā pakalpojuma izmantotājiem tādā veidā, kā tas ir sakārtots Vācijas tiesību
         aktos, ir atbilstoša vai arī tā pārsniedz saprātīguma vai taisnīguma robežas un konkrētā situācijā – kā šajā gadījumā – izpaužas
         kā nepieņemams ierobežojums vērsties tiesā. Šo jautājumu pienācīgi aptvert var tikai tiesa, kas izskata pamata lietu, ievērojot
         prasības, ko prasītājs pamata lietā domā izvirzīt un par kuru ne Landgericht Berlin, kā norādīts šo secinājumu 31. punktā, ne Kammergericht Berlin nav pieņēmusi lēmumu, fumus bonis juris.
      
      58.      Vācijas valdība arī tiesas sēdē precizēja, ka, lai gan nodevas nesamaksāšana netiek uzskatīta par prasības pieteikuma pieņemamības
         nosacījumu, tās sekas ir tādas, ka tiesvedība netiek uzsākta. Man jāatzīstas, ka šī nianse man šķiet smalka, taču jebkurā
         gadījumā vēršanās tiesā ir padarīta vēl grūtāka, jo pretēji dažām sistēmām, kas ieviestas citās dalībvalstīs, Vācijas Federatīvā
         Republika nav noteikusi nekādu maksimālo robežu un neparedz nekādu iespēju samaksāt nodevu a posteriori (12). Tāpēc es uzskatu, ka DEB situācijas analīzē jāņem vērā ne vien Vācijas tiesību akti par palīdzības tiesāšanas izdevumu segšanai piešķiršanas nosacījumiem
         attiecībā uz juridiskām personām, bet arī Vācijas tiesvedības sistēma, kurā noteikta tiesvedības nodeva. Turklāt tas atbilst
         iesniedzējtiesas jautājumam, kā izriet no šo secinājumu 37. punkta, kura jautā, vai problēmu rada valsts tiesiskais regulējums,
         saskaņā ar kuru, pirmkārt, prasības celšana tiesā atkarīga no nodevas samaksas un, otrkārt, kurā noteikts, ka palīdzību tiesāšanās
         izdevumu segšanai nevar piešķirt juridiskai personai, kura nevar veikt iepriekšēju iemaksu un kura neatbilst ierobežojošajiem
         nosacījumiem, kas paredzēti tiesību aktos.
      
      59.      Tieši juridiskās palīdzības mehānisma ieviešanai ir īpaša nozīme dalībvalstīs, kuras ir izvēlējušās noteikt samaksu par tiesvedību,
         jo šī palīdzība šajās valstīs galvenokārt tiek izprasta kā kompensācija. Tāpēc tiesvedības izmaksu atbilstības novērtēšana
         ir papildu rādītājs, kas ļauj noteikt, cik lielā mērā atteikuma piešķirt palīdzību tiesāšanās izmaksu segšanai dēļ ir pārkāpts
         tiesību vērsties tiesā princips (13). Patiešām, nemaz neaizsteidzoties priekšā atbildei, ko iesniedzējtiesa sniegs šajā jautājumā, es domāju, ka prātā jāpatur
         tas, ka DEB situācijā, ja tiesvedības nodeva būtu mazāka, DEB objektīvi būtu lielākas iespējas sekmīgi pabeigt lietu, jo iespēju izmantot ārēju finansējumu (piemēram, bankas aizdevumu)
         būtu vairāk.
      
      2)      Par jautājumu, kas attiecas uz tiesību saņemt palīdzību tiesāšanās izdevumu segšanai attiecināšanu uz juridiskām personām
      a)      Rādītāju kopums
      60.      Es jau norādīju, ka šis sarežģītais jautājums Tiesai ir uzdots pirmo reizi. Atbildi ir vēl jo sarežģītāk sniegt, jo ir maz
         pozitīvo normu, kas efektīvi piemērojamas mūsu lietā. Tāpēc es izmantoju to, ko es dēvēšu par “rādītāju kopumu”. Tajā iekļauta
         gan starptautiskā prakse, gan ECT judikatūra, Savienības tiesību kopums šajā jautājumā un dalībvalstu individuālā prakse.
      
      i)      Starptautiskā prakse
      61.      Šķiet, starptautiskajā praksē no valstīm netiek prasīts, lai tās juridiskām personām piešķirtu palīdzību tiesāšanās izdevumu
         segšanai. Ne Hāgas Konvencijas par civilprocesu 20. pants, ne Eiropas vienošanās par juridiskās palīdzības pieprasījumu pārsūtīšanu
         1. pants, ne Hāgas Konvencijas par tiesu starptautisko pieejamību 1. panta pirmā un otrā daļa neļauj izdarīt secinājumu par
         to, ka attiecībā uz juridiskām personām tiek atzītas tādas pašas tiesības saņemt palīdzību tiesāšanās izdevumu segšanai, kādas
         ir fiziskajām personām. Patiešām, šīs dažādās vienošanās un konvencijas kā palīdzības saņēmējus min tikai “valstu – līgumslēdzēju
         valstspiederīgos”, “ikvienu, kura pastāvīgā dzīvesvieta ir kādas līgumslēdzējas puses teritorijā”, vai arī “Līgumslēdzējas
         valsts valstspiederīg[os] [un] personas [..], kuru pastāvīgā uzturēšanās vieta ir Konvencijas dalībvalsts, kurā ir uzsākta
         vai tiks uzsākta tiesvedība” (14). Man šķiet, ka termini “valstspiederīgie” un “pastāvīgie iedzīvotāji” ir vairāk izmantoti, lai apzīmētu fiziskas personas.
      
      62.      Jānorāda arī, ka Hāgas Konvencijas par tiesu starptautisko pieejamību 1. nodaļā par tiesisko palīdzību ne reizi netiek minētas
         juridiskās personas. Tomēr uz tām skaidri attiecas 2. nodaļas noteikumi par cautio judicatum solvi un par exequatur attiecībā uz nolēmumu par izmaksu un izdevumu segšanu. Citiem vārdiem, tas nozīmē, ka tā, ka nav atsauces uz juridiskām personām
         1. nodaļā, nav minētās Konvencijas veidotāju aizmāršība vai neuzmanība. Vēl svarīgāk, starptautiskajā praksē pieļauta iespēja
         noteikt, ka juridiskām personām jāsedz tiesāšanās izdevumi (ar nosacījumu, ka atbildētāji nepieprasa šīs izmaksas tikai tāpēc
         vien, ka viņi ir ārvalstnieki), attiecībā uz viņiem kā kompensāciju neparedzot palīdzības tiesāšanās izdevumu segšanai sistēmu.
      
      ii)    ECPAK un ECT judikatūra
      63.      Attiecībā uz ECPAK, kura jau sen ir ļoti svarīgs Savienības tiesību sistēmas avots un kas perspektīvā, ka Savienība tai pievienosies,
         kļūs oficiāli tai juridiski saistoša, pamatojoties uz tai saistošu starptautisku vienošanos, jānorāda, ka tās 6. panta 3. punkta
         c) apakšpunktā ir atsauce uz palīdzības piešķiršanu tiesvedības izdevumu segšanai tikai krimināllietās. ECT no tā secina ļoti
         būtisku atšķirību, jo tā ir nospriedusi, ka “Konvencija neuzliek par pienākumu piešķirt palīdzību tiesāšanās izdevumu segšanai
         visos civilstrīdos. Patiešām, ir skaidra atšķirība starp 6. panta 3. punkta c) apakšpunktā minētajiem noteikumiem, kas ar
         dažiem nosacījumiem garantē tiesības uz bezmaksas juridisko palīdzību kriminālprocesā, un 6. panta 1. punkta nosacījumiem,
         kuros nav nekādas atsauces uz juridisko palīdzību” (15). Citiem vārdiem, ECPAK 6. panta 3. punkta c) apakšpunktu nevar interpretēt tik plaši, lai tas uzliktu par pienākumu Konvencijas
         dalībvalstīm sistemātiski piešķirt palīdzību tiesāšanās izdevumu segšanai.
      
      64.      Atteikumu piešķirt palīdzību tiesāšanās izdevumu segšanai civilprocesā ECT paredz, tikai atsaucoties uz ECPAK 6. panta 1. punktu,
         ar kuru minētā Tiesa saista tiesības vērsties tiesā (16). Lietā Airey/Īrija, kuras paskaidrojošajā daļā ir atsauce uz Hartas 47. panta 3. punktu, Īrijas valstspiederīgā mēģināja uzsākt tiesvedību,
         lai tiesas ceļā panāktu nošķiršanu no sava vīra. Lai gan advokāta klātbūtne nebija obligāta, izrādījās, ka tiesvedības dalībnieki
         līdzīgā procesā, par kuru obligāti bija jāpaziņo High Court [Augstākajai tiesai], bija lūguši advokāta palīdzību. Turklāt tolaik Īrijā nebija paredzēta nekāda juridiskās palīdzības sistēma
         saistībā ar civillietām. ECT nolēma, ka “jānoskaidro, vai ierašanās High Court bez juridiskas palīdzības būtu efektīva tādā nozīmē, vai [prasītāja] varētu izvirzīt savus argumentus atbilstošā un apmierinošā
         veidā” (17). ECT atzīst, ka ECPAK priekšmets nav vispārēja palīdzības sistēmas ieviešana tiesāšanās izdevumu segšanai, bet gan Konvencijā
         “tikai noteikta prasība, lai personai būtu efektīvas tiesības vērsties tiesā atbilstoši kārtībai, kura nav pretrunā 6. panta
         1. punkta prasībām” (18). ECT pieļauj, ka “[ECPAK] nav iekļauta neviena klauzula par palīdzību tiesāšanās izdevumu segšanai” (19) civilstrīdos, taču, ka “6. panta 1. punkts dažkārt var dalībvalstij uzlikt par pienākumu sniegt advokāta palīdzību tad, kad
         tā izrādās nepieciešama efektīvai iespējai vērsties tiesā gan tāpēc, ka likumā noteikts, ka personu pārstāv advokāts, kā tas
         noteikts dažu līgumslēdzēju valstu tiesību aktos attiecībā uz dažādām strīdu kategorijām, gan ņemot vērā tiesvedības vai lietas
         sarežģītību” (20).
      
      65.      ECT sniegtais novērtējums neapšaubāmi ir ļoti atkarīgs no konkrētā gadījuma apstākļiem. Lietā Del Sol/Francija prasītāja (arī šajā gadījumā fiziska persona) uzskatīja, ka atteikuma viņai piešķirt palīdzību tiesāšanās izdevumu
         segšanai sekas ir tādas, ka viņai nav iespējams vērsties Francijas Cour de cassation [Kasācijas tiesā], tātad ir pārkāptas ECPAK 6. panta 1. punkta prasības. Taču ECT neizmantoja šo pieeju un veica konkrētu
         Francijas sistēmas analīzi attiecībā uz palīdzību tiesāšanās izdevumu segšanai, un uzskatīja, ka “sistēma, ko izveidojis Francijas
         likumdevējs, indivīdiem piešķir būtiskas garantijas, lai tos pasargātu no patvaļas”; šīs garantijas sniedz, pirmkārt, Cour de cassation pakļautībā izveidotā Juridiskās palīdzības biroja uzbūves noteikumi un, otrkārt, tas, ka lēmumus par noraidīšanu, ko pieņem
         šis birojs, var pārsūdzēt Cour de cassation pirmajam priekšsēdētājam (21). Turklāt tiesa atzina, ka prasītāja varēja panākt lietas izskatīšanu pirmajā instancē, pēc tam apelācijas tiesā (22). ECT iepriekš norādīja: “kā uzsvēra Eiropas Cilvēktiesību komisija, ir skaidrs, ka juridiskās palīdzības sistēma nevar darboties,
         ja nav izveidots instruments, kas ļauj atlasīt lietas, attiecībā uz kurām var saņemt palīdzību tiesāšanās izdevumu segšanai” (23). Visbeidzot, tā no minētā secināja, ka ar Juridiskās palīdzības biroja atteikumu piešķirt viņai palīdzību tiesāšanās izdevumu
         segšanai netika pārkāpta prasītājas tiesību vērsties tiesā pati būtība.
      
      66.      Nesen ECT precizēja kritērijus, kuri jāņem vērā, novērtējot palīdzības sniegšanas tiesāšanās izdevumu segšanai sistēmas atbilstību
         ECPAK. Tādējādi jautājums “jārisina, ņemot vērā katra konkrētā gadījuma īpašos apstākļus, un tas ir atkarīgs it īpaši no tā,
         cik smagas sekas var rasties prasītājam no piemērojamo tiesību un tiesvedības sarežģītības, kā arī no prasītāja spējas efektīvi
         aizstāvēt savus prasījumus” (24). Vienlaikus ECT pieļauj, ka tiesības vērsties tiesā nav absolūtas un ka tās var tikt ierobežotas “ar nosacījumu, ka šiem
         ierobežojumiem ir likumīgs mērķis un ka tie ir samērīgi” (25). Tādējādi Tiesa uzskata, ka palīdzības piešķiršanu tiesvedības izmaksu segšanai var ierobežot atkarībā no prasītāja finansiālā
         stāvokļa vai viņa iespējām gūt panākumus tiesvedībā (26). ECT arī atzīst, ka valstīm nav obligāti, izmantojot valsts līdzekļus, nodrošināt personas, kurai sniegta palīdzība, un tās
         pretinieka pilnīgu iespēju vienlīdzību, jo katrai tiesvedībā iesaistītajai pusei tiek sniegta sapratīga iespēja izklāstīt
         savus apsvērumus (27).
      
      67.      Protams, attiecībā uz mūsu lietu ir ļoti svarīgi tas, kā ECT izmanto terminu “indivīds”, paziņojot, ka ECPAK “aprobežojas
         ar prasību, lai indivīds varētu izmantot savas tiesības efektīvi vērsties tiesā” (28). Tomēr ECT kompetencē bija arī izskatīt jautājumu par atteikumu juridiskai personai piešķirt palīdzību tiesāšanās izdevumu
         segšanai lietā VP Diffusion Sarl/France(29). Atteikumu atkārtoti izteicis Francijas Cour de cassation juridiskās palīdzības birojs. Francijas valdība argumentēja, ka Konvencijā nav noteikts pienākums piešķirt palīdzību tiesāšanās
         izdevumu segšanai visos civiltiesisko strīdu gadījumos un ka palīdzības atteikums neskar pašu ECPAK 6. panta 1. punkta būtību,
         jo tas atbilda likumīgam mērķim un tika ievērota saprātīga izmantoto līdzekļu un izvirzītā mērķa attiecība. ECT vēlreiz uzskatīs,
         ka minētā 6. panta 1. punkta būtība netika aizskarta it īpaši tāpēc, ka tiesības uz tiesu tika ievērotas pirmajā instancē
         un apelācijas instancē. Taču tā arī atgādina, “ka Konvencijā nav paredzētas prasītāja automātiskas tiesības saņemt palīdzību
         tiesāšanās izdevumu segšanai vai advokāta palīdzībai tiesvedībā saistībā ar viņa civiltiesiska rakstura tiesībām” (30). Vēl vairāk, ECT atzīst, ka “tiesību sistēmā var būt iekļauta atlases procedūra attiecībā uz prasībām civillietās, taču tā
         nevar darboties patvaļīgi, nesamērīgi un tā nedrīkst skart tiesību piekļūt tiesai būtību”. ECT turpina un norāda, ka “Eiropas
         mērogā nav konsensa vai vismaz apstiprinātas tendences attiecībā uz palīdzības piešķiršanu tiesāšanās izdevumu segšanai. Vairumā
         valstu tiesību aktu nav paredzēts, ka šo palīdzību saņem juridiskas personas neatkarīgi no tā, vai to mērķis ir vai nav gūt
         peļņu. Šajā gadījumā Tiesa uzskata, ka atšķirības iezīmēšana Francijas juridiskās palīdzības sistēmā, kuras pamatā ir fiskālā
         shēma, starp fiziskām un juridiskajām personām, kuru mērķis ir peļņas gūšana vai kurām nav šāda mērķa, nav patvaļīga. [..]
         Francijas tiesībās ir objektīvs pamats – noteikumi attiecībā uz uzņēmumu ienākuma nodokli –, kas ļauj komercsabiedrībām pat
         tad, kad tās pārdzīvo finansiālas grūtības, samaksāt ar tiesvedību saistītos izdevumus”. ECT pat uzskata par nediskriminējošu
         atšķirīgu attieksmi pret komercsabiedrībām un fiziskām, kā arī juridiskām personām, kuru mērķis nav peļņas gūšana, attiecībā
         uz palīdzību tiesāšanās izdevumu segšanai, jo tā balstīta uz objektīvu un saprātīgu pamatojumu, proti, juridiskās palīdzības
         fiskālo shēmu.
      
      68.      Manuprāt, no iepriekš minētā var secināt, ka ECPAK, kā to interpretē ECT, nav neviena punkta, kurā līgumslēdzējām valstīm
         skaidri norādīts pienākums izveidot bezierunu palīdzības sistēmu tiesvedības izmaksu segšanai gan attiecībā uz fiziskām, gan
         juridiskām personām. Protams, nekas neliedz Savienības tiesību sistēmai sniegt lielāku aizsardzību nekā ECPAK 6. panta 1. punktā (31). Tomēr nav arī faktiska skaidra juridiska pamata, kas ļautu no Vācijas Federatīvās Republikas pieprasīt, lai tā pārskata
         savu sistēmu palīdzības tiesvedības izdevumu segšanai per se par labu juridiskām personām.
      
      iii) Savienības līmenī
      69.      Hartas 47. panta 3. punktā, uz kuru ir atsauce Direktīvā 2003/8, bet kurai galvenās lietas laikā nebija saistoša spēka, noteikts,
         ka juridiska palīdzība tiek sniegta “tiem, kam nav pietiekamu līdzekļu”. Šā panta abās pārējās daļās ir atsauce uz jēdzienu
         “ikviena persona”. Hartas paskaidrojumos (32) ir atsauce gan uz ECT spriedumu lietā Airey/Īrija (33), gan uz juridiskās palīdzības sistēmu, kas tiek piemērota, arī izskatot lietas Eiropas Savienības tiesās, tā, ka nekādu galīgu
         secinājumu nevar izdarīt no tā, ka Hartā ir atzītas tiesības uz juridisku palīdzību, kas sākumā bija plaši aizgūtas no ECPAK.
      
      70.      Turklāt nav zināma neviena norma, kas saskaņotu nosacījumus, kas jāievēro, lai piešķirtu juridisko palīdzību, un kuri piemērojami
         šajā gadījumā. Tomēr, kaut arī tie nav piemērojami šajā gadījumā, Direktīvā 2003/8 ir minēti apstākļi, kas mums ļauj veiksmīgi
         gūt informāciju par to, kā juridisko palīdzību Savienības likumdevējs izprot pašlaik.
      
      71.      Direktīva 2003/8 ir mēģinājums sistematizēt juridiskās palīdzības piešķiršanu pārrobežu strīdos. Šādos gadījumos juridisko
         palīdzību var saņemt tikai fiziskas personas, jo minētās direktīvas preambulas 13. apsvērumā norādīts uz “visiem Eiropas Savienības
         pilsoņiem neatkarīgi no viņu domicila vai pastāvīgās dzīvesvietas”, bet tās 3. pantā noteikts princips, atbilstīgi kuram “fiziskām
         personām” ir tiesības saņemt atbilstīgu juridisko palīdzību saskaņā ar Direktīvā 2003/8 izklāstītajiem nosacījumiem un ierobežojumiem.
      
      72.      Savienības tiesu reglamenti nav labvēlīgāki attiecībā uz juridiskām personām. Gan Civildienesta tiesā (kurā gadījumu skaits,
         kad tiesā vēršas juridiskas personas, tomēr ir mazāks), gan Vispārējā tiesā juridiskā palīdzība paredzēta tikai fiziskām personām (34) pat tad, ja pieprasījumu sniegt juridisku palīdzību ir iesniedzis kādas komercsabiedrības maksātnespējas procesa administrators (35).
      
      73.      Mūsu tiesā situācija, iespējams, ir vēl pārprotamāka. Tās Reglamenta 76. panta 1. punkta pirmajā daļā lietots nevis vārds
         “persona”, bet “lietas dalībnieks”. To varētu interpretēt arī plašāk, jo lietas dalībnieki var būt gan fiziskas, gan juridiskas
         personas.
      
      74.      Tomēr izrādās, ka praksē sistemātiski ir noraidīti tie palīdzības pieprasījumi tiesvedības izdevumu segšanai, ko Tiesā iesniegušas
         juridiskas personas. Lai gan ilgu laiku Tiesai nebija pienākuma pamatot savus rīkojumus noraidīt juridiskās palīdzības pieprasījumus (36), ņemot vērā noturīgo praksi, ir iespējams pieļāvums, ka šie atteikumi pamatoti ar to, ka prasītājs bija juridiska persona (37).
      
      75.      Atteikums piešķirt palīdzību tiesāšanās izdevumu segšanai Vispārējā tiesā, tātad arī tiešās prasības gadījumā, ir pierādījums
         tam, ka pat Savienības tiesās ne personām piemērojamais efektivitātes princips Savienības tiesībās, ne tiesības uz tiesu nav
         absolūtas un tām var būt ierobežojumi. Protams, tiesāšanās izdevumi Savienības tiesās ir tie izdevumi, kuri saistīti ar palīdzību
         un pārstāvību tiesā, jo dažādie reglamenti nenosaka ne kādu nodevu, kas salīdzināma ar to, par kuru ir runa pamata lietā,
         ne arī jelkādu drošības naudu. Taču nevar izslēgt iespēju, ka juridiskai personai, kurai nav nekādu iespēju saņemt palīdzību
         tiesāšanās izdevumu segšanai Tiesā, ņemot vērā to summu apjomu, ko parasti pieprasa advokāti, it īpaši konkurences tiesību
         jomā, jāatsakās no savas prasības.
      
      iv)    Dalībvalstu individuālā prakse
      76.      Nepretendējot uz vispusību, es minēšu tikai dažas Savienības dalībvalstis, lai parādītu, ka nekādu galīgu secinājumu nevar
         izdarīt, veicot valstu prakses salīdzinošo analīzi attiecībā uz jautājumiem, kuri saistīti ar palīdzības piešķiršanu tiesāšanās
         izdevumu segšanai.
      
      77.      Es jau minēju Francijas gadījumu, kad tiek paredzēta iespēja, kas ir izņēmuma iespēja, piešķirt palīdzību tiesāšanās izdevumu
         segšanai tikai juridiskām personām, kuru mērķis nav peļņas gūšana, kuru galvenā mītne ir Francijā un kurām nav pietiekamu
         resursu (38). Pārējās juridiskās personas nevar pretendēt uz palīdzību tiesāšanās izdevumu segšanai, taču tās tiesāšanas izdevumus var
         atskaitīt no nodokļu summas. Savukārt Itālijas Republika pieņēmusi shēmu, kas līdzīga tai, kāda ir saistībā ar galveno lietu,
         jo Itālijā tiek pieprasīts samaksāt nodevu par tiesvedības uzsākšanu samērīgi prasības summai. Atbilstīgi formulējumam Itālijas
         tiesību aktos tikai “nabadzīgos pilsoņus” vajadzības gadījumā var atbrīvot no nodevas samaksas (39). Luksemburgas Lielhercogistē palīdzību tiesāšanās izdevumu segšanai saņem fiziskās personas, taču dažas tomēr nevar pretendēt
         uz palīdzību – tas attiecas uz komersantiem, rūpniekiem, amatniekiem un brīvo profesiju pārstāvjiem attiecībā uz strīdu, kas
         saistīts ar viņu komercdarbību vai profesionālo darbību. Tāpat arī palīdzību tiesāšanās izdevumu segšanai nevar piešķirt saistībā
         ar strīdu, kas radies spekulatīvas darbības dēļ (40). Dānijas Republikā palīdzību tiesāšanās izdevumu segšanai saņem tikai fiziskas personas, izņemot īpašus izņēmuma gadījumus
         lietās, kurām ir principiāla nozīme vai kuras attiecas uz vispārējām interesēm; uz lietām, kuras saistītas ar rūpniecību un
         komerciju, principā tiesības uz juridisko palīdzību neattiecas (41).
      
      78.      Šie nedaudzie valstu prakses piemēri man ļauj izdarīt secinājumus, kas dalāmi divās grupās.
      
      79.      Pirmkārt, šie piemēri ļauj parādīt, ka dalībvalstīm nav patiešām kopīga principa jautājumā par palīdzības piešķiršanu tiesāšanās
         izdevumu segšanai, ko vajadzības gadījumā varētu atspoguļot un noteikt Savienības līmenī.
      
      80.      Otrkārt, juridisko personu, kuru mērķis ir peļņas gūšana, un juridisko personu, kuru mērķis nav peļņas gūšana, nošķiršana,
         lai pēdējās varētu vieglāk saņemt palīdzību tiesāšanās izdevumu segšanai, ir samērā izplatīta dalībvalstu praksē.
      
      b)      Piemērošana situācijā, kāda ir pamata lietā
      81.      ECT norādījumu garā, kad tai jāizsakās par to, vai ir pārkāptas ECPAK 6. panta 1. punkta prasības, mūsu Tiesa, ņemot vērā
         pastāvīgo judikatūru, uzskatīja, ka tad, kad tai jāizsakās par kāda noteikuma atbilstību efektivitātes principam, tai nevis
         abstrakti, bet saistībā ar konkrētā gadījuma īpašajiem apstākļiem šī atbilstība jāanalizē, lai pārbaudītu, vai prasības celšana
         nav padarīta pārāk grūta, kā arī “ņemot vērā šo noteikumu vietu tiesvedībā kopumā, tās gaitā un tās specifiku dažādajās valsts
         tiesu iestādēs. Šajā aspektā vajadzības gadījumā jāņem vērā tie principi, kuri ir valsts tiesiskās sistēmas pamatā, piemēram,
         tiesību uz aizstāvību ievērošana, tiesiskās drošības princips un pienācīga tiesvedības norise” (42). Lai šāds efektivitātes principa ierobežojums būtu pieļauts, mūsu Tiesa prasa saprātīgu pamatojumu (43). Tāpēc turpmāk jāpārbauda, vai Vācijas tiesu sniegto ZPO 116. panta 2. punkta interpretāciju var pamatot, ņemot vērā iepriekš minēto principu ievērošanu.
      
      82.      Lai gan no Tiesas pastāvīgās judikatūras izriet, ka tai nav jāizsakās par valsts tiesību interpretāciju, jo šis uzdevums attiecas
         tikai uz iesniedzējtiesu, kurai šajā gadījumā jānosaka, vai attiecīgais tiesiskais regulējums atbilst līdzvērtības un efektivitātes
         prasībām, Tiesa var valsts tiesai sniegt precizējumus kā vadlīnijas izvērtējuma veikšanai (44), ko es arī tagad piedāvāju izdarīt.
      
      83.      Grūtības, ar kurām DEB saskārās saistībā ar iespēju vērsties tiesā, rodas no ierobežojošāku palīdzības saņemšanas nosacījumu piemērošanas attiecībā
         uz juridiskām personām. Mums uzdotā jautājuma mērķis ir noteikt, vai tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā, kā arī
         Savienības tiesību efektivitātes princips jāievēro vienādi stingri gan attiecībā uz juridiskām, gan fiziskām personām.
      
      84.      Vācijas tiesību sistēmā iespējas juridiskām personām vērsties tiesā nodrošināšana, pat piešķirot tām palīdzību tiesāšanās
         izdevumu segšanai, ko finansē sabiedrība, iedomājama tikai tad, ja konkrētās lietas nozīme pārsniedz tikai minētās juridiskās
         personas saimnieciskās intereses. Katrā ziņā valsts tiesu iestādes šādi interpretē ZPO 116. panta 2. punktu, konkrētāk, jēdzienu “vispārējās intereses”.
      
      85.      Man šķiet, ka jābūt īpaši uzmanīgiem, vērtējot vispārējās intereses konkrētajā gadījumā. Daži varētu uzskatīt, ka ierobežojošās
         interpretācijas, kas sniegta attiecībā uz šo noteikumu valsts tiesībās, sekas ir tādas, ka ZPO 116. pantam tiek atņemta tā būtība, un tas būtu pamats sistemātiskam netiešam juridisko personu pieprasījuma sniegt palīdzību
         tiesāšanās izdevumu segšanai noraidījumam.
      
      86.      Šī pēdējā piezīme mani vedina uz diviem apsvērumiem.
      
      87.      Pirmkārt, kaut arī Vācijas tiesību akti šajā jautājumā tiešām izrādās ierobežojoši, ja tie juridiskām personām prasības iesniegšanu
         padara grūtāku nekā fiziskām personām, tomēr jāatzīst, ka Vācijā palīdzību tiesāšanās izdevumu segšanai var piešķirt juridiskām
         personām, kas nav paredzēts citu Savienības dalībvalstu tiesību sistēmās (45).
      
      88.      Katrā gadījumā palīdzība tiesāšanās izdevumu segšanai nekad nav uzskatīta par beznosacījuma tiesībām (46). Pat tad, kad tā attiecas uz fiziskām personām, tā, protams, pakļauta ar resursiem saistītiem nosacījumiem un dažkārt – pieprasījuma
         pamatotībai.
      
      89.      Otrkārt, man šķiet, ka, domājot par sniegto palīdzību tiesāšanās izdevumu segšanai saistībā ar tiesībām, kas noteiktas Savienības
         tiesībās, jāveic dubulta nošķiršana, kas Vācijas tiesību aktos nav veikta, bet ko viegli var izsecināt. Patiešām, viena nošķiršana
         jāveic atkarībā no tā, vai runa ir par fizikām vai juridiskām personām, pēc tam – atkarībā no tā, vai runa ir par juridisku
         personu, kurai ir mērķis gūt peļņu vai kurai šāda mērķa nav. Valsts judikatūra attiecībā uz ZPO 116. panta 2. punktu faktiski ir vērsta uz ļaunprātīgu prasību apkarošanu, ko eventuāli varētu celt juridiskas personas,
         kuru mērķis ir gūt peļņu un kuru dibināšanas vienīgais mērķis līdz ar to ir iegūt zināmu labumu no tā vien, ka ir uzsākta
         tiesvedība. Šādos apstākļos pienākumu nodrošināt šādām juridiskām struktūrām efektīvu iespēju vērsties tiesā, lai pēc tam
         sabiedrībai būtu jāsedz ar to saistītās izmaksas, pēc manām domām, nevar pieprasīt no mūsu dalībvalstīm pat Savienības tiesību
         efektivitātes vārdā.
      
      90.      Šķiet, ka atbilstīgi tam, kā Vācijas tiesas interpretē ZPO 116. panta 2. punktu, tā mērķis tātad ir iespēja izslēgt no palīdzības tiesāšanās izdevumiem saņēmēju loka juridiskās personas,
         kuru mērķis ir peļņas gūšana un kuras ceļ prasību tiesā, lai aizsargātu tikai savas saimnieciskās un komerciālās intereses.
         Juridiskai personai jāsedz ar tās darbību saistītais saimnieciskais risks, tostarp arī tiesvedības risks, ko uzņemas tikai
         juridiskā persona pati.
      
      91.      Šajā sakarā jānorāda, ka atbilstoši Direktīvai 2003/8, kuru tomēr piemēro tikai fiziskām personām, palīdzības pieprasījumus
         var noraidīt, “ja pieprasījums tieši saistīts ar pieprasītāja komercdarbību vai neatkarīgu profesionālo darbību” (47). Gan starptautiskā līmenī, gan Savienības līmenī šādos gadījumos tiek pieļauts, ka palīdzības saņemšana tiesāšanās izdevumu
         segšanai tiek noraidīta pat fiziskām personām. Šajos gadījumos jāuzņemas risks, ka privātajam tiesvedības dalībniekam tiek
         atņemtas tiesības vērsties tiesā, lai līdzsvarotu pretrunīgas intereses, proti, tiesvedības dalībnieku risku saistībā ar viņu
         lietas izskatīšanu un valsts risku nodrošināt pareizu tiesvedību, vienlaikus kontrolējot valstu izdevumus.
      
      92.      Vācijā šī stingrā nostāja attiecībā pret juridiskām personām tomēr tiek kompensēta, pirmkārt, tādējādi, ka tad, kad sabiedrība
         ar ierobežotu atbildību nonāk lielās grūtības un jāuzsāk tās likvidācijas procedūra, Vācijas tiesību aktos paredzēts likvidatoram
         automātiski piešķirt palīdzību tiesāšanās izdevumu segšanai (48), otrkārt, tādējādi, ka tad, ja prasībai, ko iesniedz juridiska persona, var būt smagas sociālās sekas, proti, tādas tautsaimnieciskas
         sekas, kas neietekmē tikai juridisko personu, kas iesniedz prasību, tad Vācijas tiesas uzskata, ka atteikšanās no prasības
         būs pretrunā vispārējām interesēm, un ZPO 116. panta 2. punktā minētais nosacījums tiks izpildīts.
      
      93.      Aplūkojot otro juridisko personu kategoriju, proti, to, kuru mērķis nav peļņas gūšana, to mērķis galvenokārt ir vispārējo
         interešu aizsardzība (piemēram, patērētāju aizsardzības organizācija, vides aizsardzības organizācija u.c.) un to veidi var
         būt dažādi, piemēram, asociācija, fonds vai arī apvienība. Šajā gadījumā man šķiet pats par sevi saprotams, ka nosacījums
         attiecībā uz vispārējo interešu ievērošanu būs izpildīts, ja strīda nozīme ir lielāka nekā nozīme tikai saistībā ar šo juridisko
         personu locekļiem vai biedriem, un tās varētu saņemt palīdzību tiesāšanās izdevumu segšanai un bez grūtībām iesniegt prasību
         sakarā ar valsts atbildību par Savienības tiesību pārkāpumu.
      
      94.      Tātad Vācijas tiesību aktos nav ierobežotas juridisko personu tiesības vērsties tiesā un līdz ar to Savienības tiesību efektivitātes
         princips attiecībā uz šim juridiskajām personām, bet tikai to juridisko personu tiesības, kuru mērķis ir peļņas gūšana.
      
      95.      Šis konstatējums liek izdarīt divus precizējumus.
      
      96.      Pirmkārt, šo nošķiršanu attiecībā uz palīdzības piešķiršanu tiesāšanās izdevumu segšanai ECT, šķiet, jau ir netieši pieļāvusi (49). Tomēr, pakļaujot juridiskās personas, kurām ir saimniecisks mērķis, ierobežojošākiem noteikumiem attiecībā uz palīdzības
         pieprasījumiem tiesāšanās izdevumu segšanai, tiek apgrūtināta piekļuve šai palīdzībai, kā arī vairotas noraidījuma iespējas,
         tātad arī situācijas, kurās juridiska persona nevar efektīvi piekļūt tiesai. Tomēr var uzskatīt, ka šajos apstākļos un ņemot
         vērā iepriekš izklāstīto, ierobežojumi, kas noteikti Vācijas tiesību aktos, ir saprātīgi pamatoti ierobežojumi (50).
      
      97.      Patiešām, mūsu Tiesa jau ir pieļāvusi, ka rūpes par procesa pienācīgu norisi, kurām, pēc manām domām, atbilst Vācijas prasība
         samaksāt nodevu, kopā ar tiesību aktiem par juridisko palīdzību, tostarp arī gadījumos, kad tiesvedība uzsākta pret valsti,
         var būt likumīgs efektivitātes principa ierobežojums (51). Valstij kā jebkuram citam atbildētājam tiesā jāspēj sevi aizsargāt no ļaunprātīgām prasībām, ņemot vērā tās izmaksas, ko
         sabiedrībai rada tiesas telpu izmantošana, kā arī tās aizstāvība. Pienākums valstij palīdzēt gan fiziskām, gan juridiskām
         personām, kuras nevar samaksāt tiesāšanās izmaksas, pārvarēt finansiālās grūtības šajā ziņā izrādītos pretējs iecerētajam
         mērķim.
      
      98.      Ne ECPAK, ne ECT judikatūra man neļauj apgalvot, ka pastāv beznosacījumu tiesības juridiskām personām saņemt palīdzību tiesāšanās
         izdevumu segšanai. Protams, Hartas 52. panta 3. punkts (52) – ja Tiesai būtu jālemj, ka to var efektīvi ar saistošu spēku piemērot šajā gadījumā, – ļautu mums pārsniegt tās garantijas,
         ko līdz šim sniedz ECPAK un ECT judikatūra. Varētu sniegt plašu Hartas 47. panta 3. punkta interpretāciju, kas būtu jāsaprot
         kā tāds, kas uzliek dalībvalstīm pienākumu piešķirt juridiskām personām palīdzību tiesāšanās izdevumu segšanai. Tomēr man
         šāda interpretācija pašreizējā Savienības tiesību stāvoklī šķiet pārmērīga.
      
      99.      Patiešām, Hartas preambulā izklāstīts: “Šajā Hartā, ievērojot Savienības kompetences un uzdevumus, kā arī subsidiaritātes
         principu, no jauna ir apstiprinātas tiesības, kuru pamatā ir dalībvalstu konstitucionālās tradīcijas un starptautiskās saistības.”
         Tātad, kā es jau mēģināju parādīt, no dalībvalstu prakses nav iespējams secināt, ka pastāv jebkāda dalībvalstīm kopēja konstitucionālā
         tradīcija. Starptautiskās prakses analīze drīzāk ļauj secināt, ka valstij nav starptautiska pienākuma piešķirt palīdzību tiesāšanās
         izdevumu segšanai juridiskām personām.
      
      100. Tādas lietas izskatīšanā, kurā minētie fakti attiecināmi uz laikposmu pirms Lisabonas līguma, tātad arī pirms Hartas stāšanās
         spēkā, tik plašas 47. panta 3. punkta interpretācijas pieņemšana, man šķiet, ir pretrunā lojālās sadarbības garam, kuram jābūt
         gan Savienības, gan tās dalībvalstu principam.
      
      101. Ja Savienības tiesību efektivitātes princips tiek interpretēts tādējādi, ka tas paredz dalībvalstīm tādus pienākumus kā pamata
         lietā, proti, visās prasībās, kas celtas pret valsti sakarā ar valsts atbildību par Savienības tiesību pārkāpumu, piešķirt
         juridiskām personām sistemātisku palīdzību, netiek ievērots, ka palīdzība tiesāšanās izdevumu segšanai nav beznosacījuma palīdzība.
         Turklāt, ja šāda pieeja būtu jāpieņem, būtu liels risks, ka Savienības tiesības izmantotu tās tiesību struktūras, kas uzsāktu
         tiesvedību tikai saimniecisku mērķu sasniegšanai.
      
      102. Otrkārt, atšķirīgu attieksmi pret juridiskām personām (kuru mērķis ir peļņas gūšana) un fiziskām personām Vācijas tiesību
         sistēmā attiecībā uz palīdzības piešķiršanu tiesāšanās izdevumu segšanai ļoti lielā mērā mazina Vācijas valdības tiesas sēdē
         izdarītais pieļāvums, ka Savienības tiesību efektivitātes aizsardzība un tātad to tiesību aizsardzība, kuras sniedz Savienības
         tiesības, var veidot “vispārējās intereses”, kuras aizsargāt ir ļoti svarīgi, piešķirot juridiskai personai, kas to lūdz,
         palīdzību tiesāšanās izdevumu segšanai. Šādos apstākļos man šķiet, ka jautājums, kas mums ir uzdots, galu galā vairāk attiecas
         uz Vācijas tiesu kompetenci interpretācijā, jo šo tiesu rīcībā tagad ir visi fakti, lai pieņemtu tādu ZPO 116. panta 2. punkta interpretāciju, kura atbilst Savienības tiesībām.
      
      VI – Secinājumi
      103. Ņemot vērā iepriekš teikto, es ierosinu uz Kammergericht Berlin uzdoto jautājumu atbildēt šādi:
      
      Ņemot vērā, ka pašlaik Eiropas tiesībās nav neviena vispārēja principa, kas no dalībvalstīm pieprasītu palīdzības sniegšanu
         juridiskām personām ar tādiem pašiem nosacījumiem, kā piešķirot šādu palīdzību fiziskām personām, valsts tiesiskā regulējuma,
         atbilstīgi kuram prasības sakarā ar valsts atbildību par Savienības tiesību pārkāpumu celšanas priekšnoteikums ir nodevas
         samaksa un kurā noteikts, ka palīdzību tiesāšanās izdevumu segšanai, kuras mērķis it īpaši ir atbrīvot prasītāju no nodevas
         samaksas, nevar piešķirt juridiskai personai, kura nespēj samaksāt šo nodevu, bet neatbilst minētajā regulējumā noteiktajiem
         ierobežojošajiem nosacījumiem, atbilstība Savienības tiesībām jāpārbauda, ņemot vērā šā regulējuma nozīmi tiesvedībā kopumā.
      
      Tādējādi valsts tiesai jāpārbauda, vai pieprasītā nodevas summa ir atbilstoša, ņemot vērā konkrētā gadījuma apstākļus, it
         īpaši nodomātās prasības fumus boni juris un piemērotu tiesas pakalpojumu izmaksu sadali starp valsti un šo pakalpojumu izmantotāju, kurā pienācīgi ņemta vērā pakalpojuma
         izmantotāja situācija, tostarp to zaudējumu izcelsme, kurus, kā viņš apgalvo, viņš ir cietis.
      
      Turklāt, piemērojot atbilstošas interpretācijas principu, valsts tiesa var ņemt vērā to, ka Vācijas valdība pieļauj, ka Savienības
         tiesību efektivitātes aizsardzība un tātad to tiesību aizsardzība, kas personai no tām izriet, var būt viena no “vispārējām
         interesēm”, kas jāņem vērā, lemjot par juridiskas personas pieprasījumu sniegt palīdzību tiesāšanās izdevumu segšanai.
      
      1 –	Oriģinālvaloda – franču.
      
      2 –	OV L 26, 41. lpp.
      
      3 –	Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 22. jūnija Direktīva par kopīgiem noteikumiem dabasgāzes iekšējam tirgum (OV L 204,
         1. lpp.).
      
      4 –	Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 26. jūnija Direktīva par kopīgiem noteikumiem dabasgāzes iekšējam tirgum un par
         Direktīvas 98/30/EK atcelšanu (OV L 176, 57. lpp.).
      
      5 –	Tiesas 2004. gada 1. aprīļa spriedums lietā C‑64/03 Komisija/Vācija (Recueil, I‑3551. lpp.).
      
      6 –	Tiesas 2007. gada 13. marta spriedums lietā C‑432/05 Unibet (Krājums, I‑2271. lpp., 37. punkts un tajā minētā judikatūra).
      
      7 –	Attiecībā uz pēdējo es vēlos norādīt, kaut arī tai nav saistoša spēka saistībā ar faktiem pamata prāvā, tā neapšaubāmi
         ir elements, kas mūsu lietā ir jāņem vērā, it īpaši ņemot vērā, ka Savienības likumdevējs ir skaidri atzinis tās nozīmi Direktīvas 2003/8
         preambulas 5. apsvērumā (attiecībā uz līdzīgu situāciju skat. Tiesas 2006. gada 27. jūnija spriedumu lietā C‑540/03 Parlaments/Padome
         (Krājums, I‑5769. lpp., 38. punkts)).
      
      8 –	Tiesas 1978. gada 9. marta spriedums lietā 106/77 Simmenthal (Recueil, 629. lpp., 16. punkts), 1990. gada 19. jūnija spriedums lietā C‑213/89 Factortame u.c. (Recueil, I‑2433. lpp., 19. punkts), kā arī 1991. gada 19. novembra spriedums apvienotajās lietās no C‑6/90 līdz C‑9/90 Francovich u.c. (Recueil, I‑5357. lpp., 32. punkts).
      
      9 –	Tiesas 1997. gada 10. jūlija spriedums lietā C‑261/95 Palmisani (Receuil, I‑4025. lpp., 27. punkts).
      
      10 –	Tiesas 2010. gada 26. janvāra spriedums lietā C‑118/08 Transportes Urbanos y Servicios Generales (Krājums, I‑635. lpp., 33. punkts un tajā minētā judikatūra).
      
      11 –	Tiesas 1993. gada 1. jūlija spriedums lietā C‑20/92 Hubbard (Recueil, I‑3777. lpp.), 1996. gada 26. septembra spriedums lietā C‑43/95 Data Delecta un Forsberg (Receuil, I‑4661. lpp.), 1997. gada 20. marta spriedums lietā C‑323/95 Hayes (Recueil, I‑1711. lpp.), kā arī 1997. gada 2. oktobra spriedums lietā C‑122/96 Saldanha un MTS (Recueil, I‑5325. lpp.).
      
      12 –	Pretēji tam, kā noteikts Itālijas tiesību aktos, kuros, piemēram, pieļauta tādas nodevas piespiedu piedziņa a posteriori, kas nav samaksāta pirms tiesvedības uzsākšanas.
      
      13 –	Kā Eiropas Cilvēktiesību tiesa (turpmāk tekstā – “ECT”) jau ir pārbaudījusi, jo tā uzskata arī, ka “prasība maksāt civillietu
         tiesām izdevumus par prasījumiem, kuri tām jāizskata, nevar tikt uzskatīta par tiesību vērsties tiesā ierobežojumu, kas pats
         par sevi neatbilst [ECPAK] 6. panta 1. punktam”, tomēr ar nosacījumu, ka tiek ievērots “līdzsvars starp valsts interesēm iekasēt
         tiesāšanās izdevumus, lai izskatītu pieteikumus, no vienas puses, un prasītāja interesi izklāstīt savas prasības tiesā, no
         otras puses” (ECT 2001. gada 19. jūnija spriedums lietā Kreuz pret Poliju, prasības pieteikums Nr. 28249/95, attiecīgi tā 60. un 66. punkts). Norādīšu, ka prasītājs šajā gadījumā bija
         fiziska persona.
      
      14 –	Skat. attiecīgi Hāgas Konvencijas par civilprocesu 20. pantu, Eiropas vienošanās par juridiskās palīdzības pieprasījumu
         pārsūtīšanu 1. pantu, Hāgas Konvencijas par tiesu starptautisko pieejamību 1. pantu.
      
      15 –	ECT 2002. gada 26. februāra spriedums lietā Del Sol pret Franciju (prasības pieteikums Nr. 46800/99, 20. punkts).
      
      16 –	Skat. ECT 1975. gada 21. februāra spriedumu lietā Golder pret Apvienoto Karalisti (prasības pieteikums Nr. 4451/70).
      
      17 –	ECT 1979. gada 9. oktobra spriedums lietā Airey pret Īriju (prasības pieteikums Nr. 6289/73, 24. punkts).
      
      18 –	Turpat (26. punkts).
      
      19 –	Turpat.
      
      20 –	Turpat.
      
      21 –	Iepriekš minētais ECT spriedums lietā Del Sol pret Franciju (26. punkts).
      
      22 –	Turpat.
      
      23 –	Iepriekš minētais ECT spriedums lietā Del Sol pret Franciju (23. punkts).
      
      24 –	ECT 2005. gada 15. februāra spriedums lietā Steel un Morris pret Apvienoto Karalisti (prasības pieteikums Nr. 68416/01, 61. punkts).
      
      25 –	Turpat (62. punkts).
      
      26 –	Turpat (62. punkts un tajā minētā judikatūra).
      
      27 –	Turpat.
      
      28 –	Skat. iepriekš minēto spriedumu lietā Airey pret Īriju (26. punkts).
      
      29 –	ECT 2008. gada 26. augusta spriedums lietā VP Diffusion Sarl pret Franciju (prasības pieteikums Nr. 14565/04).
      
      30 –	Turpat.
      
      31 –	Būs jāatgriežas pie šī punkta, kad runa būs par Hartu; skat. šo secinājumu 98. un nākamos punktus.
      
      32 –	OV C 303, 30. lpp.
      
      33 –	Iepriekš minēts.
      
      34 –	Ilustrācijai attiecībā uz Vispārējo tiesu, skat. Vispārējās tiesas ceturtās palātas priekšsēdētāja 2010. gada 11. janvāra
         rīkojumu lietā T‑235/09 AJ Komisija/Edificios Inteco, atbilstīgi kuram, “ja pieprasījums uzskatāms par tādu, kas iesniegts Edificios Inteco vārdā, tas jānoraida, pamatojot ar to, ka juridiska persona [..] nevar saņemt juridisko palīdzību, jo no Reglamenta 94. panta
         2. punkta izriet, ka tikai fiziskai persona, kas tās ekonomiskā stāvokļa dēļ pilnībā vai daļēji nespēj segt izdevumus, kas
         saistīti ar palīdzību un pārstāvību Vispārējā tiesā, ir tiesības saņemt juridisko palīdzību” (3. punkts).
      
      35 –	Vispārējās tiesas 2009. gada 22. janvāra spriedums lietā T‑316/07 Commercy/ITSB, saukts “easyHotel” (Krājums, II‑43. lpp., 16.–30. punkts).
      
      36 –	Skat. Tiesas Reglamenta 2005. gada 12. jūlija grozījumus, ar ko it īpaši ir grozīta 76. panta 3. punkta otrā daļa, kas
         turpmāk noteic, ka rīkojumi par bezmaksas juridiskās palīdzības pilnīgu vai daļēju atteikumu ir jāmotivē (OV L 203, 19. lpp.).
      
      37 –	Skat. Tiesas 1980. gada 6. jūnija rīkojumu lietā 96/80 AJ Jenkins/Kingsgate, 1992. gada 7. maija rīkojumu apvienotajās lietās C‑106/90 AJ, C‑317/90 AJ un C‑129/91 AJ Emeralds Meat Limited/Komisija; 1994. gada 4. marta rīkojumu lietā C‑3/94 AJ Iraco/Komisija; 1996. gada 29. februāra rīkojumu apvienotajās lietās C‑267/95 un C‑268/95 AJ Merck un Beecham; 1997. gada 3. februāra rīkojumu lietā C‑337/96 AJ Komisija/Iraco, kā arī 1999. gada 23. septembra rīkojumu lietā C‑303/98 Simap. Cik man zināms, Tiesa izdevusi tikai vienu pamatotu rīkojumu par atteikumu sniegt juridisku palīdzību, ko iesniegusi kāda
         apvienība; pārsteidzoši, ka šajā rīkojumā konkrētajā gadījumā Tiesa pārbaudīja, vai prasītāja tiešām atbilst Reglamenta 76. pantā
         minētajiem nosacījumiem. Tādējādi Tiesa pārbaudīja vai prasītāja juridiskā persona var pierādīt savu nabadzību un vai viņas
         prasība ir skaidri pamatota. Tieši tāpēc, ka konkrētajā gadījumā abi nosacījumi netika izpildīti, tā noraidīja prasījumu piešķirt
         juridisko palīdzību (skat. Tiesas 1995. gada 26. oktobra rīkojumu lietā C‑133/95 AJ Amicale des résidents du square d’Auvergne).
      
      38 –	Skat. 2. pantu 1991. gada 10. jūlija Likumā Nr. 91‑647 par juridisko palīdzību, kas grozīts ar 2007. gada 19. februāra
         Likumu Nr. 2007‑210 par juridiskās palīdzības nodrošināšanas reformu (2007. gada 21. februāra JORF [Francijas Republikas Oficiālais Vēstnesis], 3051. lpp.).
      
      39 –	Testo unico in materia di spese di giustizia 115/2002, 74. panta 2. punkts.
      
      40 –	Par visiem palīdzības ierobežojumiem palīdzības saņemšanā tiesāšanās izdevumu segšanai fiziskām personām skat. 2. panta
         2. punkta otro daļu 1995. gada 18. augusta Likumā par juridisko palīdzību (Mémorial A Nr. 81, 1914. lpp.).
      
      41 –	Retsplejeloven [Dānijas tiesvedības kodeksa] 325.–336. pants.
      
      42 –	Tiesas 1995. gada 14. decembra spriedums lietā C‑312/93 Peterbroeck (Recueil, I‑4599. lpp., 14. punkts) un spriedums apvienotajās lietās C‑430/93 un C‑431/93 van Schijndel un van Veen (Recueil, I‑4705. lpp., 19. punkts), kā arī 2009. gada 3. septembra spriedums lietā C‑2/08 Fallimento Olimpiclub (Krājums, I‑7501. lpp., 27. punkts).
      
      43 –	Iepriekš minētais spriedums lietā Fallimento Olimpiclub (31. punkts). Šis izteikums atgādina arī atbilstības pārbaudes būtību, ko ECT veica attiecībā uz ECPAK, jo tā uzskata, ka
         “iespējas vērsties tiesā vai pirmās instances tiesā ierobežošana atbilst 6. panta 1. punktam tikai tad, ja tai ir likumīgs
         mērķis un ir ievērota saprātīga attiecība starp pielietotajiem līdzekļiem un sasniedzamo mērķi” (skat. iepriekš minētā ECT
         spriedumu lietā Kreuz pret Poliju, 55. punkts un tajā minētā judikatūra).
      
      44 –	Tiesas 2009. gada 29. oktobra spriedums lietā C‑63/08 Pontin (Krājums, I‑10467. lpp., 49. punkts un tajā minētā judikatūra).
      
      45 –	Skat. šo secinājumu 76. un nākamos punktus.
      
      46 –      Skat. it īpaši iepriekš minēto spriedumu lietā Kreuz pret Poliju (59. punkts).
      
      47 –	Skat. Direktīvas 2003/8 preambulas 17. apsvērumu un 6. panta 3. punktu. Šādu ierobežojumu, šķiet, principā pieļauj arī
         ECT; skat. iepriekš minēto ECT spriedumu lietā Kreuz pret Poliju (63. punkts).
      
      48 –	ZPO 116. panta 1. punkts; starp citu, šī hipotēze neattiecas uz Savienības tiesību efektivitātes jautājumu.
      
      49 –	Skat. iepriekš minēto spriedumu lietā VP Diffusion Sarl pret Franciju.
      
      50 –	Atbilstīgi formulējumam, ko Tiesa izmantojusi iepriekš minētajā spriedumā lietā Peterbroeck (20. punkts).
      
      51 –	Iepriekš minētais spriedums lietā Peterbroeck.
      
      52 –	Kurā noteikts: “Ciktāl Hartā ir ietvertas tiesības, kuras atbilst [ECPAK] garantētajām tiesībām, šo tiesību nozīme un apjoms
         ir tāds pats kā minētajā Konvencijā noteiktajām tiesībām. Šis noteikums neliedz Savienības tiesībās paredzēt plašāku aizsardzību.”