CELEX: 62014CC0021
Language: de
Date: 2015-04-23 00:00:00
Title: Schlussanträge der Generalanwältin J. Kokott vom 23. April 2015.#Europäische Kommission gegen Rusal Armenal ZAO.#Rechtsmittel – Dumping – Einfuhren bestimmter Folien aus Aluminium mit Ursprung in Armenien, Brasilien und China – Beitritt der Republik Armenien zur Welthandelsorganisation (WTO) – Art. 2 Abs. 7 der Verordnung (EG) Nr. 384/96 – Vereinbarkeit mit dem Übereinkommen zur Durchführung von Art. VI des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens 1994 (GATT).#Rechtssache C-21/14 P.

Schlußanträge des Generalanwalts
               
            
            Schlußanträge des Generalanwalts
            I – Einleitung 
            1. Mit dem vorliegenden Rechtsmittel greift die Europäische Kommission das Urteil des Gerichts vom 5. November 2013(2) an, mit dem dieses eine Antidumpingzoll-Verordnung (im Folgenden: streitige Verordnung)(3), soweit sie das armenische Unternehmen Rusal Armenal ZAO betrifft, für nichtig erklärt hat.
            2. Die Kommission wendet sich dabei im Wesentlichen gegen die Einschätzung des Gerichts, wonach eine Vorschrift der Grundverordnung(4), auf der die streitige Verordnung beruhe, nach dem Beitritt der Republik Armenien zur WTO im Jahr 2003 nicht mehr mit dem Regelwerk des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens (im Folgenden: GATT)(5) vereinbar sei; dies ziehe letztlich die Nichtigkeit der streitigen Verordnung nach sich(6) . 
            3. Die vorliegende Rechtssache gibt dem Gerichtshof die Gelegenheit, der Frage nachzugehen, ob und, wenn ja, unter welchen Voraussetzungen Bestimmungen des GATT-Regelwerks bei der Anwendung unionsrechtlicher Vorschriften zu berücksichtigen sind. 
            II – Rechtlicher Rahmen 
            A – GATT-Regelwerk 
            4. Das GATT-Regelwerk enthält detaillierte Ausführungen zum Begriff des Dumpings und zur Ermittlung des normalen Warenwerts. 
            5. Dumping liegt vor, wenn Waren eines Landes zu einem geringeren als dem „normalen Warenwert“ in den Handel eines anderen Landes gebracht werden.
            6. Dabei wird bei der Ermittlung des normalen Warenwerts danach unterschieden, ob im jeweiligen Ausfuhrland eine freie Preisbildung im Inland möglich ist oder nicht. Grundsätzlich ist für den Warenwert der Inlandspreis der Ware maßgebend. Wenn im Ausfuhrland aber alle Inlandspreise vom Staat festgesetzt werden oder wenn im Inland ein Monopol vorliegt, kann es nötig sein, den Normalwert der ausgeführten Ware anhand anderer Faktoren zu ermitteln. 
            7. Art. VI Abs. 1 des GATT 1994 bestimmt:
            „Die Vertragsstaaten anerkennen, dass ein Dumping, durch das Waren eines Landes zu einem geringeren als dem normalen Warenwert in den Handel eines anderen Landes gebracht werden, zu verurteilen ist ... Im Sinne dieses Artikels ist eine Ware dann als zu einem geringeren als dem normalen Wert in den Handel eines einführenden Landes gebracht anzusehen, wenn der Preis einer von einem in ein anderes Land ausgeführten Ware 
            a) geringer ist als der entsprechende Preis für die gleichartige Ware im üblichen Handelsverkehr, wenn sie für den Verbrauch im Exportlande bestimmt ist; …“
            8. In der zweiten ergänzenden Bestimmung zu Art. VI Abs. 1 des GATT 1994 wird in dessen Anlage I klargestellt:
            „Es wird anerkannt, dass sich bei Einfuhren aus einem Land, dessen Handel ganz oder nahezu ganz einem staatlichen Monopol unterliegt und in dem alle Inlandspreise vom Staat festgesetzt werden, besondere Schwierigkeiten bei der Feststellung der Vergleichbarkeit der Preise … ergeben können; die einführenden Vertragsparteien werden in solchen Fällen unter Umständen der Tatsache Rechnung tragen müssen, dass ein genauer Vergleich mit den Inlandspreisen dieses Landes nicht in jedem Fall angebracht ist.“
            9. Art. 1 des Übereinkommens zur Durchführung des Art. VI des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens 1994 (im Folgenden: Antidumping-Übereinkommen)(7) führt hierzu weiter aus:
            „Eine Antidumpingmaßnahme darf nur unter den in Artikel VI des GATT 1994 vorgesehenen Umständen und aufgrund von Untersuchungen angewendet werden, die gemäß diesem Übereinkommen eingeleitet … und durchgeführt werden. Die folgenden Bestimmungen regeln die Anwendung des Artikels VI des GATT 1994 in den Fällen, in denen Maßnahmen aufgrund von Antidumpinggesetzen oder -verordnungen getroffen werden.“
            10. Art. 2 des genannten Übereinkommens enthält nähere Regelungen zur Feststellung des Dumpings und des Normalwerts, ohne hierbei ausdrücklich zwischen Ländern mit und Ländern ohne Marktwirtschaft zu unterscheiden, betont aber in Art. 2.7:
            „Dieser Artikel gilt unbeschadet der zweiten ergänzenden Bestimmung zu Artikel VI Absatz 1 in Anlage I des GATT 1994.“
            B – Unionsrecht 
            11. Zum Schutz gegen gedumpte Einfuhren aus nicht zur Europäischen Union gehörenden Ländern hat der Unionsgesetzgeber mehrere Rechtsakte erlassen.
            1. Grundverordnung 
            12. In ihren Erwägungsgründen 3 und 4 umreißt die Grundverordnung ihre Ziele dahin gehend, dass es in Anbetracht neuer Übereinkommen zur Durchführung des Art. VI des GATT „angemessen [ist], die Regelung der Gemeinschaft … zu ändern“, wobei es „notwendig [ist], dass die Gemeinschaft der Auslegung … durch ihre wichtigsten Handelspartner Rechnung trägt“.
            13. In ihrem fünften Erwägungsgrund stellt die Grundverordnung fest:
            „Das … Antidumping-Übereinkommen … enthält neue und ausführliche Regeln, insbesondere für die Berechnung des Dumpings … Angesichts des Umfangs der Änderungen und zur Sicherung einer angemessenen und transparenten Anwendung der neuen Regeln sollten die Formulierungen des neuen Übereinkommens so weit wie möglich in das Gemeinschaftsrecht übertragen werden.“
            14. Zur Ermittlung des Normalwerts von Waren wird im siebten Erwägungsgrund der Grundverordnung Folgendes ausgeführt:
            „Bei der Ermittlung des Normalwerts für Länder ohne Marktwirtschaft erscheint es zweckmäßig, Regeln für die Wahl des geeigneten Drittlands mit Marktwirtschaft festzulegen, das zu diesem Zweck heranzuziehen ist …“
            15. Art. 1 Abs. 2 der Grundverordnung bestimmt:
            „Eine Ware gilt als gedumpt, wenn ihr Preis bei der Ausfuhr in die Gemeinschaft niedriger ist als der vergleichbare Preis der zum Verbrauch im Ausfuhrland bestimmten gleichartigen Ware im normalen Handelsverkehr.“
            16. Art. 2 Abs. 7 der Grundverordnung bestimmt zur Ermittlung des Normalwerts in Antidumpingverfahren:
            „a) Im Fall von Einfuhren aus Ländern ohne Marktwirtschaft [ (8) ] erfolgt die Ermittlung des Normalwerts auf der Grundlage des Preises oder des rechnerisch ermittelten Wertes in einem Drittland mit Marktwirtschaft oder des Preises, zu dem die Ware aus einem solchen Drittland in andere Länder sowie in die Gemeinschaft verkauft wird; falls dies nicht möglich ist, erfolgt die Ermittlung auf jeder anderen angemessenen Grundlage …
            …
            b) In Antidumpinguntersuchungen betreffend Einfuhren aus … Ländern ohne Marktwirtschaft, die zum Zeitpunkt der Einleitung der Untersuchung Mitglied der WTO sind, wird der Normalwert gemäß den Absätzen 1 bis 6[(9) ] ermittelt, sofern auf der Grundlage ordnungsgemäß begründeter Anträge des oder der von der Untersuchung betroffenen Hersteller(s) und entsprechend den unter Buchstabe c) genannten Kriterien und Verfahren nachgewiesen wird, dass für diesen oder diese Hersteller bei der Fertigung und dem Verkauf der betreffenden gleichartigen Ware marktwirtschaftliche Bedingungen herrschen. Andernfalls findet Buchstabe a) Anwendung.
            c) Ein Antrag im Sinne des Buchstabens b) muss … ausreichendes Beweismaterial dahingehend enthalten, dass der Hersteller unter marktwirtschaftlichen Bedingungen tätig ist ...“
            2. Streitige Verordnung
            17. Mit der streitigen Verordnung wurde, gestützt auf die Grundverordnung, im Jahr 2009 ein endgültiger Antidumpingzoll auf die Einfuhren von bestimmten Folien aus Aluminium mit Ursprung in Armenien, Brasilien und der Volksrepublik China eingeführt.
            18. Nach dem 20. Erwägungsgrund dieser Verordnung „ist Armenien … in der Fußnote zu Artikel 2 Absatz 7 Buchstabe a der [Grundverordnung] ausdrücklich als eines der Nichtmarktwirtschaftsländer aufgeführt. Die Behandlung von ausführenden Herstellern in Nichtmarktwirtschaftsländern, die WTO-Mitglieder sind, ist in Artikel 2 Absatz 7 Buchstabe b festgelegt. …“
            19. Nach Art. 1 der streitigen Verordnung war hiervon u. a. das armenische Unternehmen Rusal Armenal betroffen. Ein Antrag dieses Unternehmens auf Zuerkennung des Status eines in einer Marktwirtschaft tätigen Unternehmens wurde zurückgewiesen, als „geeignetes und angemessenes Vergleichsland“(10) mit Marktwirtschaft die Türkei herangezogen und deren Preise für die Ermittlung des Normalwerts seiner Waren und die Feststellung der Dumpingspanne seiner Ausfuhren zugrunde gelegt. 
            20. Für die Einfuhr armenischer Waren wurde demnach in Art. 1 Abs. 2 der streitigen Verordnung ein endgültiger Antidumpingzoll von 13,4 % verhängt.
            III – Erstinstanzliches Verfahren und angefochtenes Urteil 
            21. Das Unternehmen Rusal Armenal rügte erstinstanzlich mit seinem ersten Klagegrund einen Verstoß gegen das Antidumping-Übereinkommen. 
            22. Der Rechtsrahmen, der durch das Antidumping-Übereinkommen festgelegt worden sei, sei vom Unionsgesetzgeber überschritten worden, indem dieser für die Normalwertbestimmung statt auf Armenien auf die Gegebenheiten in anderen Staaten abstelle. Die Grundverordnung sei deswegen zulasten von Rusal Armenal unanwendbar und die streitige Verordnung, soweit sie das Unternehmen betreffe, wegen Verstoßes gegen das Antidumping-Übereinkommen für nichtig zu erklären.
            23. Das Gericht gab der Klage statt und führte dazu im Wesentlichen aus, dass der Unionsgesetzgeber mit Art. 2 der Grundverordnung bestimmte in Art. 2 des Antidumping-Übereinkommens enthaltene, die Feststellung des Dumpings betreffende Verpflichtungen habe umsetzen wollen(11) . Hinsichtlich der Normalwertbestimmung wichen die Grundverordnung und die angefochtene Verordnung aber vom Antidumping-Übereinkommen ab, das insoweit „eine Reihe klarer, präziser und ausführlicher Regeln enthalte …, mit denen die Modalitäten zur Berechnung des Normalwerts der gleichartigen Ware festgelegt werden …, ohne sie an Bedingungen zu knüpfen, die ihre Anwendung in das Ermessen der WTO-Mitglieder stell[t]en“(12) . 
            24. Gegen die Entscheidung des Gerichts, mit der die streitige Verordnung, soweit sie Rusal Armenal betrifft, für nichtig erklärt wurde, wendet sich die Kommission mit ihrem Rechtsmittel.
            IV – Anträge und wesentliches Vorbringen der Parteien 
            25. Die Kommission, unterstützt vom Europäischen Parlament und vom Rat, beantragt, 
            – das angefochtene Urteil aufzuheben;
            – den ersten Klagegrund der erstinstanzlichen Klageschrift als rechtlich unbegründet zurückzuweisen;
            – die Sache zur erneuten Prüfung der übrigen Klagegründe an das Gericht zurückzuverweisen;
            – die Kostenentscheidung für beide Rechtszüge vorzubehalten.
            26. Zur Begründung ihres Rechtsmittels stützt sich die Kommission auf drei Klagegründe.
            27. Erstens habe das Gericht ultra petita  entschieden, da Rusal Armenal zwar in der Klageschrift, nicht aber in der Klageerwiderung die Unanwendbarkeit der Grundverordnung im Licht des Antidumping-Übereinkommens thematisiert habe. Seinen dahin gehenden Klagegrund habe das Unternehmen damit nicht weiterverfolgt.
            28. Zweitens habe das Gericht die Grundverordnung und die beim Erlass dieser Vorschrift verfolgte Absicht des Gesetzgebers im Sinne der Nakajima-Rechtsprechung(13) fehlerhaft ausgelegt. Das Gericht habe zu Unrecht angenommen, dass der Unionsgesetzgeber mit der Grundverordnung Verpflichtungen habe nachkommen wollen, die sich aus dem WTO-Recht ergäben. Letzteres komme daher als Prüfungsmaßstab für die Rechtmäßigkeit der Grundverordnung nicht in Frage, zumal das Antidumping-Übereinkommen es nicht untersage, bei einem Land wie Armenien, dessen Wirtschaft sich im Übergang von sozialistischer Plan- zur Marktwirtschaft befinde, die zentrale Größe des normalen Warenwerts so zu ermitteln, dass auf die Marktlage in einem marktwirtschaftlich organisierten vergleichbaren Land – hier der Türkei – abgestellt werde. 
            29. Drittens habe das Gericht mit der Nichtigerklärung der streitigen Verordnung gegen den Grundsatz des institutionellen Gleichgewichts verstoßen.
            30. Rusal Armenal tritt diesen Rechtsmittelgründen entgegen, beantragt, das Rechtsmittel zurückzuweisen und Kommission und Rat zur Tragung ihrer jeweils eigenen Kosten sowie der Kosten von Rusal Armenal zu verurteilen.
            V – Rechtliche Würdigung 
            A – Zum ersten Rechtsmittelgrund 
            31. Soweit mit dem ersten Rechtsmittelgrund die Ansicht vertreten wird, das armenische Unternehmen habe seine auf Art. 277 AEUV gestützte Rechtswidrigkeitsrüge mit seiner Replik zurückgenommen, ist der Rechtsmittelführerin nicht zu folgen.
            32. Den Parteien kann zum einen nicht zugemutet werden, ihren Vortrag in jedem Verfahrensschriftstück vollständig wiederholen zu müssen. Ein solches Vorgehen wäre nicht prozessökonomisch. Zum anderen lässt sich dem schriftsätzlichen Vorbringen des armenischen Unternehmens durchgängig entnehmen, dass es sich auf Art. 277 AEUV beruft und in diesem Zusammenhang Art. 2 Abs. 7 der Grundverordnung für mit dem WTO-Recht unvereinbar erachtet(14) .
            33. Der erste Rechtsmittelgrund ist daher zurückzuweisen.
            B – Zum zweiten Rechtsmittelgrund 
            34. Mit ihrem zweiten Rechtsmittelgrund rügt die Rechtsmittelführerin im Wesentlichen, das Gericht sei rechtsfehlerhaft davon ausgegangen, dass der Unionsgesetzgeber mit Art. 2 Abs. 7 der Grundverordnung das Antidumping-Übereinkommen habe umsetzen wollen. Diese Rüge steht und fällt mit der Frage, ob das Gericht die sogenannte Nakajima-Rechtsprechung(15) zutreffend angewandt hat. 
            1. WTO-Recht als Maßstab für die Rechtmäßigkeit von Rechtsakten der Union
            35. Grundsätzlich gilt, dass die Union gemäß Art. 3 Abs. 5 EUV einen Beitrag zur strikten Einhaltung und zur Weiterentwicklung des Völkerrechts leistet. Beim Erlass eines Rechtsakts ist sie also verpflichtet, das gesamte Völkerrecht zu beachten(16) . Nach Art. 216 Abs. 2 AEUV sind die von der Union geschlossenen Übereinkünfte für ihre Organe verbindlich und haben Vorrang vor den durch sie erlassenen Rechtsakten(17) .
            36. Die Bestimmungen eines internationalen Vertrags, dessen Vertragspartei die Union ist, können zur Begründung einer Klage auf Nichtigerklärung einer Handlung des Sekundärrechts der Union oder einer Einrede der Rechtswidrigkeit einer solchen Handlung aber nur unter der Voraussetzung geltend gemacht werden, dass zum einen Art und Struktur des betreffenden Vertrags dem nicht entgegenstehen und zum anderen diese Bestimmungen inhaltlich unbedingt und hinreichend genau erscheinen(18) .
            37. Bei Rechtsakten der WTO gelten aufgrund deren spezifischer Natur Besonderheiten. Erst kürzlich hat der Gerichtshof erneut betont, dass es nur dann, wenn die Union mit einem ihrer Rechtsakte eine bestimmte Verpflichtung umsetzen wollte, die sie im Rahmen der mit der WTO geschlossenen Verträge übernommen hat (Nakajima-Rechtsprechung), oder wenn die unionsrechtliche Handlung ausdrücklich auf spezielle Bestimmungen der WTO-Übereinkünfte verweist (Fediol-Rechtsprechung(19) ), Sache des Gerichtshofs ist, die Rechtmäßigkeit eines Rechtsakts der Union an den Regeln der WTO-Übereinkünfte zu messen(20) . 
            38. Eine Rechtmäßigkeitsprüfung des Sekundärrechts der Union anhand von WTO-Rechtsakten kann, wenn sich ein entsprechender Umsetzungswillen des Unionsgesetzgebers feststellen lässt, insbesondere auf dem Gebiet des Antidumpingsystems in Frage kommen. Dieses ist „sowohl hinsichtlich seiner Gestaltung als auch hinsichtlich seiner Anwendung … sehr dicht“(21) und kann damit seiner Natur nach als Maßstab für die Rechtmäßigkeit von Unionsrechtsakten dienen. 
            39. Zu der Frage, wie sich der für die Nakajima-Rechtsprechung maßgebliche Umsetzungswille des Unionsgesetzgebers artikuliert haben muss und anhand welcher Kriterien er ermittelt wird, hat der Gerichtshof noch keine erschöpfenden Ausführungen gemacht. In den Urteilen Nakajima/Rat(22) und Petrotub und Republica(23) hat er allerdings jeweils die Erwägungsgründe eines Rechtsakts der Union herangezogen und mit ihrer Hilfe festgestellt, ob der Unionsgesetzgeber mit einer bestimmten Norm des Sekundärrechts „die besonderen Verpflichtungen“(24) einer bestimmten, inhaltlich mit ihr in Zusammenhang stehenden Norm des Antidumping-Kodex(25) bzw. des Antidumping-Übereinkommens(26) durchführen wollte. Verfolgten die Normen des Sekundärrechts gegenüber den Antidumpingnormen des GATT hingegen einen „völlig unterschiedlichen Zweck“(27), kamen Letztere als Prüfungsmaßstab nicht in Betracht(28) . 
            40. Daraus lassen sich zwei Schlussfolgerungen ziehen.
            41. Zum einen geht es in der Rechtsprechung des Gerichtshofs nicht darum, einen Rechtsakt des Sekundärrechts abstrakt und unbedingt an den Vorgaben der WTO-Übereinkünfte zu messen. Der Prüfungsumfang des Gerichtshofs ist vielmehr strikt vom Umsetzungswillen des Unionsgesetzgebers bei der Sekundärrechtssetzung abhängig: Fehlt ein solcher Wille oder lässt er sich nicht hinlänglich belegen, kann das WTO-Recht nicht als Maßstab für die Überprüfung des Sekundärrechts herangezogen werden. 
            42. Es reicht zum anderen für das Bejahen dieses Umsetzungswillens des Unionsgesetzgebers nicht aus, wenn sich den Erwägungsgründen eines Rechtsakts der Union lediglich allgemein entnehmen lässt, dass der fragliche Rechtsakt unter Berücksichtigung internationaler Verpflichtungen der Union erlassen werden sollte(29) . Hinreichend, aber auch notwendig für die Anwendung der Nakajima-Rechtsprechung ist es vielmehr, dass sich aus dem Kontext des fraglichen Unionsrechtsakts ein spezifischer Umsetzungswille in Bezug auf eine bestimmte und inhaltlich genaue WTO-Verpflichtung unzweifelhaft ermitteln lässt und auch abzusehen ist, mit welcher Norm welchen Sekundärrechtsakts diese Verpflichtung konkret umgesetzt werden sollte. 
            43. Auf dieser Grundlage ist nunmehr zu ermitteln, ob das angefochtene Urteil zu Recht die Nakajima-Rechtsprechung herangezogen, einen entsprechenden Umsetzungswillen des Unionsgesetzgebers für die fragliche Norm der Grundverordnung bejaht und letztlich deren Anwendbarkeit zulasten des armenischen Unternehmens verneint hat. 
            2. Umsetzungswille des Unionsgesetzgebers beim Erlass der Grundverordnung 
            44. Beim Erlass der Grundverordnung wollte sich der Unionsgesetzgeber inhaltlich durchaus an Vorgaben des Antidumping-Übereinkommens orientieren, was er in den Erwägungsgründen zum Ausdruck gebracht hat(30) . So führt die Grundverordnung in ihrem fünften Erwägungsgrund in Bezug auf das Antidumping-Übereinkommen aus, dass „die Formulierungen des … Übereinkommens so weit wie möglich [(31) ] in das Gemeinschaftsrecht übertragen“ werden sollen. 
            45. Dies bedeutet aber noch nicht, dass sich aus der Sicht des Unionsgesetzgebers bei der Grundverordnung jegliche Abweichungen vom Regelungsprogramm des Übereinkommens verböten und der Gesetzgeber es sich insbesondere zur Aufgabe gemacht hätte, sich bei der Ermittlung des Normalwerts einer Ware zwingend am normativen Instrumentarium des Antidumping-Übereinkommens zu orientieren. 
            46. Der fünfte Erwägungsgrund darf nämlich nicht isoliert und verabsolutiert betrachtet werden. Da die Formulierungen des Übereinkommens schon nach dem Wortlaut dieses Erwägungsgrundes nur „so weit wie möglich“ in die Grundverordnung übernommen werden sollen, kommt vielmehr bereits in ihm selbst zum Ausdruck, dass der Unionsgesetzgeber beim Erlass seines Rechtsakts die Möglichkeit in Betracht zog, dass eine vollständige Überführung des Übereinkommens in das Unionsrecht mit gegenläufigen Erwägungen der Union kollidieren könnte. 
            47. Aus dem fünften Erwägungsgrund lässt sich somit nicht der unbedingte Wille des Gesetzgebers der Grundverordnung ableiten, dass der Inhalt der Grundverordnung in völligem Einklang mit dem Antidumping-Übereinkommen stehen müsse und jegliche vom Antidumping-Übereinkommen abweichende Bestimmung der Grundverordnung mithin nicht mehr vom gesetzgeberischen Umsetzungswillen getragen wäre. 
            48. Mit der Nakajima-Rechtsprechung ist dieses Verständnis von Bedeutung und Tragweite des fünften Erwägungsgrundes vereinbar. Aus dem Urteil Nakajima/Rat lässt sich nicht folgern, dass jegliche inhaltliche Abweichung vom Antidumping-Übereinkommen die Unbeachtlichkeit der Grundverordnung automatisch nach sich ziehen müsste. Denn in diesem Urteil standen andere Rechtsvorschriften in Rede, nämlich die Verordnung Nr. 2423/88 und der Antidumping-Kodex 1979. Auch das Urteil Petrotub und Republica(32), das bereits die Grundverordnung und das Antidumping-Übereinkommen zum Gegenstand hatte, lässt einen derart weit reichenden Schluss nicht ohne Weiteres zu. Zwar betont das genannte Urteil, dass die Grundverordnung „insbesondere bezweckt, die im Antidumping-Übereinkommen enthaltenen neuen und ausführlichen Regeln, zu denen insbesondere die über die Berechnung der Dumpingspanne gehören, so weit wie möglich [(33) ] in das Gemeinschaftsrecht zu übertragen“, und folgert in der nachfolgenden Randnummer, „[d]amit steh[e] fest, dass die Gemeinschaft die Grundverordnung erlassen ha[be], um ihren völkerrechtlichen Verpflichtungen aus dem Antidumping-Übereinkommen nachzukommen“(34) . Indessen bezieht sich dieses Urteil auf eine spezielle Regelung zur Ermittlung der Dumpingspanne anhand asymmetrischer oder symmetrischer Methoden(35), die im vorliegenden Verfahren nicht streitgegenständlich ist. 
            49. Gegen die Annahme eines uneingeschränkten Umsetzungswillens des Unionsgesetzgebers spricht darüber hinaus der siebte Erwägungsgrund der Grundverordnung. 
            50. In ihm stellt der Unionsgesetzgeber für Länder ohne Marktwirtschaft Zweckmäßigkeitserwägungen zur Ermittlung des Normalwerts an, die sich in dieser Form nicht im Antidumping-Übereinkommen finden. Dies deutet darauf hin, dass der Unionsgesetzgeber in Bezug auf die genannten Länder keine Vorgaben des Antidumping-Übereinkommens umsetzen wollte und seine Regelungskompetenz insoweit in eigener Initiative wahrgenommen hat. 
            51. Ohne Belang ist es, ob das Antidumping-Übereinkommen für die genannten Länder, wie der Rat in der mündlichen Verhandlung vorgetragen hat, hinsichtlich der Normalwertermittlung tatsächlich eine Regelungslücke aufweist, die der Unionsgesetzgeber aus dem Blickwinkel des WTO-Rechts nach eigenem Ermessen füllen konnte(36) . Entscheidend ist vielmehr, dass sich der Unionsgesetzgeber – wie sich im Übrigen auch der Entstehungsgeschichte der Vorschrift entnehmen lässt, die die Rechtsmittelführerin in ihrer Rechtsmittelschrift geschildert hat(37) ‑ bewusst für ein ganz bestimmtes, eigenes Regelungskonzept in Bezug auf Länder ohne Marktwirtschaft entschied und insoweit sein Rechtsetzungsakt offenkundig nicht von einem Umsetzungswillen im Sinne der Nakajima-Rechtsprechung getragen war. 
            52. Die Rechtmäßigkeit der fraglichen Bestimmungen der Grundverordnung war somit in Ermangelung eines derartigen Umsetzungswillens nicht anhand des Antidumping-Übereinkommens zu messen. Das angefochtene Urteil ist insofern rechtsfehlerhaft.
            53. Der zweite Rechtsmittelgrund ist daher begründet und das angefochtene Urteil schon allein deswegen aufzuheben. 
            54. Der Vollständigkeit halber ist in gebotener Kürze abschließend noch auf den dritten Rechtsmittelgrund einzugehen.
            C – Zum dritten Rechtsmittelgrund 
            55. Der dritte Rechtsmittelgrund rügt einen Verstoß gegen den Grundsatz des institutionellen Gleichgewichts. Es sei allein Sache des Unionsgesetzgebers, zu entscheiden, welche Staaten im Antidumpingrecht als Länder ohne Marktwirtschaft zu betrachten und wie sie zu behandeln seien.
            56. Dieser Rechtsmittelgrund steht in engem Zusammenhang mit dem zweiten Rechtsmittelgrund(38), da er letztlich darauf hinausläuft, zu rügen, dass das Gericht sich mit seiner auf der Nakajima-Rechtsprechung beruhenden Entscheidung zu Unrecht über den erklärten Willen des Unionsgesetzgebers hinweggesetzt habe. 
            57. Folgt der Gerichtshof der hier vertretenen Ansicht und gibt dem zweiten Rechtsmittelgrund statt, erübrigt sich die mit dem dritten vorgebrachte Rüge. 
            58. Sollte der Gerichtshof hingegen der Auffassung sein, dass das Gericht die Nakajima-Rechtsprechung rechtsfehlerfrei angewandt habe, wäre über den dritten Rechtsmittelgrund zu entscheiden. Insoweit genügt der Hinweis, dass die Anwendung der Nakajima-Rechtsprechung, wenn sie zur Feststellung der Rechtswidrigkeit eines Sekundärrechtsakts führt, gerade dem manifestierten Willen des Unionsgesetzgebers Rechnung trägt. Es lässt sich daher nicht vertreten, dass sich die Unionsgerichte mit dieser Rechtsprechung gesetzgeberische Befugnisse anmaßten, die ihnen nicht zustünden.
            D – Zusammenfassung 
            59. Da der zweite Rechtsmittelgrund begründet ist, ist dem Rechtsmittel insgesamt stattzugeben und das angefochtene Urteil aufzuheben.
            60. Hebt der Gerichtshof das Urteil des Gerichts auf, so kann er den Rechtsstreit selbst endgültig entscheiden, wenn dieser zur Entscheidung reif ist (Art. 61 Abs. 1 Satz 2, erste Alternative, der Satzung des Gerichtshofs). 
            61. Im vorliegenden Fall ist der Rechtsstreit teilweise entscheidungsreif. Wie oben ausgeführt, hat das Gericht geirrt, als es auf den ersten Klagegrund von Rusal Armenal hin einen Verstoß gegen das Antidumping-Übereinkommen annahm. Dieser Klagegrund ist als unbegründet abzuweisen.
            62. Was hingegen die übrigen, vom Gericht noch nicht gewürdigten Klagegründe anbelangt, so ist der Fall noch nicht entscheidungsreif. Die Rechtssache ist folglich insoweit an das Gericht zurückzuverweisen (Art. 61 Abs. 1 Satz 2, zweite Alternative, der Satzung des Gerichtshofs).
            VI – Kosten 
            63. Wenn das Rechtsmittel begründet ist und der Gerichtshof die Rechtssache – wie im vorliegenden Fall von mir vorgeschlagen – an das Gericht zurückverweist, bleibt die Kostenentscheidung vorbehalten (Umkehrschluss aus Art. 184 Abs. 2 der Verfahrensordnung).
            VII – Ergebnis 
            64. Aufgrund der vorstehenden Erwägungen schlage ich dem Gerichtshof vor, wie folgt zu entscheiden:
            1. Das Urteil des Gerichts der Europäischen Union vom 5. November 2013, Rusal Armenal/Rat (T‑512/09, EU:T:2013:571), wird aufgehoben.
            2. Der erste Klagegrund der von Rusal Armenal ZAO erhobenen Nichtigkeitsklage wird abgewiesen.
            3. Zur Prüfung der übrigen Klagegründe wird die Rechtssache an das Gericht zurückverwiesen.
            4. Die Kostenentscheidung für beide Rechtszüge bleibt vorbehalten.
            (1) . 
            (2)  –	Urteil Rusal Armenal/Rat (T‑512/09, EU:T:2013:571, im Folgenden: angefochtenes Urteil).
            (3)  –	Konkret handelte es sich dabei um die Verordnung (EG) Nr. 925/2009 des Rates vom 24. September 2009 zur Einführung eines endgültigen Antidumpingzolls und zur endgültigen Vereinnahmung des vorläufigen Zolls auf die Einfuhren bestimmter Folien aus Aluminium mit Ursprung in Armenien, Brasilien und der Volksrepublik China (ABl. L 262, S. 1).
            (4)  –	Konkret handelte es sich dabei um die Verordnung (EG) Nr. 384/96 des Rates vom 22. Dezember 1995 über den Schutz gegen gedumpte Einfuhren aus nicht zur Europäischen Gemeinschaft gehörenden Ländern (ABl. 1996, L 56, S. 1) in der geänderten Fassung (mittlerweile ersetzt durch die Verordnung [EG] Nr. 1225/2009 des Rates vom 30. November 2009 über den Schutz gegen gedumpte Einfuhren aus nicht zur Europäischen Gemeinschaft gehörenden Ländern [ABl. L 343, S.  51, Berichtigung in ABl. 2010, L 7, S. 22]).
            (5)  –	Allgemeines Zoll-und Handelsabkommen (ABl. 1994, L 336, S. 11).
            (6)  –	Vgl. Rn. 59 des angefochtenen Urteils.
            (7)  –	ABl. L 336, S. 103.
            (8)  – Dazu gehören Albanien, Armenien, Aserbaidschan, Belarus, Georgien, Nordkorea, Kirgisistan, die Republik Moldau, die Mongolei, Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan.
            (9)  – Die genannten Absätze beziehen sich für die Ermittlung des Normalwerts auf die Gegebenheiten im Inlandsmarkt des Ausfuhrlands, ohne ein vergleichbares Drittland heranzuziehen.
            (10)  –	So der 36. Erwägungsgrund der angefochtenen Verordnung.
            (11)  –	Rn. 36 des angefochtenen Urteils.
            (12)  –	Rn. 50 des angefochtenen Urteils.
            (13)  –		Urteil Nakajima/Rat (C‑69/89, EU:C:1991:186).
            (14)  –	Vgl. etwa Rn. 31 der erstinstanzlichen Replik.
            (15)  –	Urteil Nakajima/Rat (C‑69/89, EU:C:1991:186).
            (16)  –	Urteil Air Transport Association of America u. a. (C‑366/10, EU:C:2011:864, Rn. 101).
            (17)  –	Urteile Intertanko u. a. (C-308/06, EU:C:2008:312, Rn. 42), Air Transport Association of America u. a. (C‑366/10, EU:C:2011:864, Rn. 50) und Rat u. a./Vereniging Milieudefensie und Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht (C‑401/12 P bis C‑403/12 P, EU:C:2015:4, Rn. 52).
            (18)  –	Urteile FIAMM u. a./Rat und Kommission (C‑120/06 P und C‑121/06 P, EU:C:2008:476, Rn. 110 und 120), Air Transport Association of America u. a. (C‑366/10, EU:C:2011:864, Rn. 53 bis 55) und Rat u. a./Vereniging Milieudefensie und Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht (C‑401/12 P bis C‑403/12 P, EU:C:2015:4, Rn. 54).
            (19)  –	Urteil Fediol/Kommission (70/87, EU:C:1989:254).
            (20)  –	So das Urteil der Großen Kammer vom 13. Januar 2015, Rat u. a./Vereniging Milieudefensie und Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht (C‑401/12 P bis C‑403/12 P, EU:C:2015:4, Rn. 56) unter Verweis auf die Urteile Fediol/Kommission (EU:C:1989:254, Rn. 19 bis 23), Nakajima/Rat (EU:C:1991:186, Rn. 29 bis 32), Deutschland/Rat (C‑280/93, EU:C:1994:367, Rn. 111) und Italien/Rat (C-352/96, EU:C:1998:531, Rn. 19).
            (21)  –	Urteil Rat u. a./Vereniging Milieudefensie und Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht (C‑401/12 P bis C‑403/12 P, EU:C:2015:4, Rn. 59).
            (22)  – Urteil Nakajima/Rat (EU:C:1991:186, Rn. 30).
            (23)  –	Urteil Petrotub und Republica (C‑76/00 P, EU:C:2003:4, Rn. 55).
            (24)  –	Urteil Petrotub und Republica (C‑76/00 P, EU:C:2003:4, Rn. 56).
            (25)  –	So im Urteil Nakajima/Rat.
            (26)  –	So im Urteil Petrotub und Republica.
            (27)  – Urteil Nakajima/Rat (EU:C:1991:186, Rn. 40).
            (28)  – Vgl. hierzu auch die Schlussanträge des Generalanwalts Geelhoed in der Rechtssache Franz Egenberger (C‑313/04, EU:C:2005:733, Nr. 76) und die des Generalanwalts Saggio in der Rechtssache Portugal/Rat (C‑149/96, EU:C:1999:92, Nr. 17).
            (29)  –	Im selben Sinne meine Schlussanträge in der Rechtssache Inuit Tapiriit Kanatami u. a./Kommission u. a. (C‑398/13 P, EU:C:2015:190, Nr. 91).
            (30)  –	So bereits das Urteil Petrotub und Republica (C‑76/00 P, EU:C:2003:4, Rn. 22 und 55) in Bezug auf die sogenannte asymmetrische Methode bei der Ermittlung der Dumpingspanne.
            (31)  –	Hervorhebung nur hier.
            (32)  –	Urteil Petrotub und Republica (C‑76/00 P, EU:C:2003:4).
            (33)  –	Hervorhebung nur hier.
            (34)  –	Urteil Petrotub und Republica (C‑76/00 P, EU:C:2003:4, Rn. 55 und 56).
            (35)  – Urteil Petrotub und Republica (C‑76/00 P, EU:C:2003:4, Rn. 22).
            (36)  –	Anders Rn. 50 des angefochtenen Urteils.
            (37)  –	Vgl. Rn. 49 bis 96 der Rechtsmittelschrift. Die Ausführungen der Rechtsmittelführerin insbesondere in der mündlichen Verhandlung deuten darauf hin, dass der Unionsgesetzgeber in dieser Frage eigenen politischen Erwägungen unabhängig von den Vorgaben der WTO folgen wollte.
            (38)  – Beschluss Kommission/Rusal Armenal (C‑21/14 P‑R, EU:C:2014:1749, Rn. 35).