CELEX: 62006CJ0002
Language: lt
Date: 2008-02-12
Title: 2008 m. vasario 12 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas.#Willy Kempter KG prieš Hauptzollamt Hamburg-Jonas.#Prašymas priimti prejudicinį sprendimą: Finanzgericht Hamburg - Vokietija.#Galvijų eksportas - Eksporto grąžinamosios išmokos - Galutinis administracinis sprendimas - Teisingumo Teismo sprendimo aiškinimas - Vėliau, palyginti su šiuo sprendimu, priimto Teisingumo Teismo prejudicinio sprendimo poveikis - Persvarstymas ir atšaukimas - Apribojimai laiko atžvilgiu - Teisinis saugumas - Bendradarbiavimo principas - EB 10 straipsnis.#Byla C-2/06.

Byla C‑2/06
      Willy Kempter KG
      prieš
      Hauptzollamt Hamburg-Jonas
      (Finanzgericht Hamburg prašymas priimti prejudicinį sprendimą)
      
      „Galvijų eksportas – Eksporto grąžinamosios išmokos – Galutinis administracinis sprendimas – Teisingumo Teismo sprendimo aiškinimas – Vėliau, palyginti su šiuo sprendimu, priimto Teisingumo Teismo prejudicinio sprendimo poveikis – Persvarstymas ir atšaukimas – Apribojimai laiko atžvilgiu – Teisinis saugumas – Bendradarbiavimo principas – EB 10 straipsnis“
      Sprendimo santrauka
      1.        Valstybės narės – Įsipareigojimai – Pareiga bendradarbiauti – Administracijos įstaigos pareiga persvarstyti galutinį administracinį
            sprendimą siekiant atsižvelgti į vėliau Teisingumo Teismo pateiktą atitinkamos teisės nuostatos išaiškinimą
      (EB 10 straipsnis)
      2.        Valstybės narės – Įsipareigojimai – Pareiga bendradarbiauti – Administracijos įstaigos pareiga persvarstyti galutinį administracinį
            sprendimą siekiant atsižvelgti į vėliau Teisingumo Teismo pateiktą atitinkamos teisės nuostatos išaiškinimą
      (EB 10 straipsnis)
      1.        Administracijos įstaigoje vykstant procesui dėl administracinio sprendimo, tapusio galutiniu pagal galutinės instancijos teismo
         sprendimą, kuris, atsižvelgiant į vėlesnę jo atžvilgiu Teisingumo Teismo praktiką, yra pagrįstas klaidingu Bendrijos teisės
         aiškinimu, persvarstymo, ši teisė nereikalauja, kad ieškovas pagrindinėje byloje Bendrijos teise remtųsi pagal nacionalinę
         teisę dėl šio administracinio sprendimo paduotame administraciniame skunde. Iš tiesų, nors Bendrijos teisė nenumato reikalavimo,
         iš principo įpareigojančio administracijos įstaigą persvarstyti tokį tapusį galutiniu administracinį sprendimą, tačiau dėl
         susiklosčiusių ypatingų aplinkybių pagal EB 10 straipsnyje įtvirtintą bendradarbiavimo principą šiai įstaigai gali kilti pareiga
         persvarstyti administracinį sprendimą, kuris tapo galutinis, kad būtų atsižvelgta į vėliau Teisingumo Teismo pateiktą atitinkamos
         Bendrijos teisės nuostatos išaiškinimą. Viena iš tokią pareigą persvarstyti pateisinančių sąlygų, pagal kurią galutinės instancijos
         teismo sprendimas, dėl kurio ginčijamas administracinis sprendimas tapo galutinis, atsižvelgiant į vėlesnę Teisingumo Teismo
         praktiką, buvo pagrįstas klaidingu Bendrijos teisės aiškinimu, o į Teisingumo Teismą nebuvo kreiptasi prejudicinio sprendimo,
         negali būti aiškinama taip, kad ji nustato šalims pareigą nacionaliniame teisme iškelti aptariamą Bendrijos teisės klausimą.
         Šiuo požiūriu pakanka, kad šis su Bendrijos teisės nuostata, kurios aiškinimas Teisingumo Teismui vėliau priėmus sprendimą
         pasirodė esąs klaidingas, susijęs klausimas būtų buvęs nagrinėtas nacionaliniame galutinės instancijos teisme arba šis teismas
         būtų galėjęs jį iškelti savo iniciatyva. Nors Bendrijos teisė nenumato nacionalinių teismų pareigos savo iniciatyva iškelti
         pagrindą dėl Bendrijos nuostatų pažeidimo, kai norėdami išnagrinėti šį pagrindą jie privalėtų peržengti šalių nustatytas ginčo
         ribas, šie teismai privalo savo iniciatyva iškelti privaloma Bendrijos norma grindžiamus pagrindus tuo atveju, kai pagal nacionalinę
         teisę jie turi pareigą ar įgaliojimus tai daryti privalomos nacionalinės taisyklės atžvilgiu.
      
      (žr. 37–39, 44–46 punktus, rezoliucinės dalies 1 punktą)
      2.        Bendrijos teisė nenumato jokių apribojimų laiko atžvilgiu pateikti prašymą persvarstyti galutinį administracinį sprendimą.
         Tačiau valstybės narės, laikydamosi Bendrijos veiksmingumo ir ekvivalentiškumo principų, gali nustatyti protingus terminus
         administraciniam skundui paduoti.
      
      (žr. 60 punktą, rezoliucinės dalies 2 punktą)
TEISINGUMO TEISMO (didžioji kolegija) 
      SPRENDIMAS
      2008 m. vasario 12 d.(*)
      
      „Galvijų eksportas – Eksporto grąžinamosios išmokos – Galutinis administracinis sprendimas – Teisingumo Teismo sprendimo aiškinimas – Vėliau, palyginti su šiuo sprendimu, priimto Teisingumo Teismo prejudicinio sprendimo poveikis – Persvarstymas ir atšaukimas – Apribojimai laiko atžvilgiu – Teisinis saugumas – Bendradarbiavimo principas – EB 10 straipsnis“
      Byloje C‑2/06
      dėl 2005 m. lapkričio 21 d. Finanzgericht Hamburg (Vokietija) sprendimu, kurį Teisingumo Teismas gavo 2006 m. sausio 4 d., pagal EB 234 straipsnį pateikto prašymo priimti
         prejudicinį sprendimą byloje
      
      Willy Kempter KG
      prieš
      Hauptzollamt Hamburg-Jonas,
      TEISINGUMO TEISMAS (didžioji kolegija),
      kurį sudaro pirmininkas V. Skouris, kolegijų pirmininkai P. Jann, C.W. A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts ir A. Tizzano
         (pranešėjas), teisėjai J. N. Cunha Rodrigues, A. Borg Barthet, M. Ilešič, P. Lindh ir J.-C. Bonichot,
      
      generalinis advokatas Y. Bot,
      posėdžio sekretorius J. Swedenborg, administratorius,
      atsižvelgęs į rašytinę proceso dalį,
      išnagrinėjęs pastabas, pateiktas:
      –        Willy Kempter KG, atstovaujamos advokato K. Makowe,
      
      –        Čekijos Respublikos, atstovaujamos T. Boček,
      –        Suomijos Respublikos, atstovaujamos E. Bygglin,
      –        Europos Bendrijų Komisijos, atstovaujamos F. Erlbacher ir T. van Rijn,
      susipažinęs su 2007 m. balandžio 24 d. posėdyje pateikta generalinio advokato išvada,
      priima šį
      Sprendimą
      1        Prašymas priimti prejudicinį sprendimą buvo pateiktas dėl EB 10 straipsnyje numatyto bendradarbiavimo principo aiškinimo atsižvelgiant
         į 2004 m. sausio 13 d. Sprendimą Kühne ir Heitz (C‑453/00, Rink. p. I‑837).
      
      2        Šis prašymas buvo pateiktas nagrinėjant bylą tarp Willy Kempter KG (toliau – Kempter) ir Hauptzollamt Hamburg-Jonas (pagrindinė muitinės įstaiga, toliau – Hauptzollamt) dėl 1976 m. gegužės 25 d. Įstatymo dėl administracinio proceso (Verwaltungsverfahrensgesetz; BGBl. 1976 I, p. 1253, toliau – VwVfG)  48 ir 51 straipsnių taikymo.
      
       Teisinis pagrindas
       Bendrijos teisės aktai
      3        1987 m. lapkričio 27 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr.º3665/87, nustatančio bendras išsamias grąžinamųjų eksporto išmokų už
         žemės ūkio produktus sistemos taikymo taisykles (OL L 351, p. 1), 4 straipsnyje nustatyta:
      
      „Nepažeidžiant 5 ir 16 straipsnių, grąžinamoji išmoka mokama tik pateikus įrodymų, kad produktai, įrašyti į priimtas eksporto
         deklaracijas, iš Bendrijos muitų teritorijos per 60 dienų nuo deklaracijos priėmimo buvo išvežti nepakitusios būsenos.“
      
      4        Reglamento Nr. 3665/87 5 straipsnio 1 dalyje numatyta:
      
      „Diferencijuota arba nediferencijuota grąžinamoji išmoka, išskyrus atvejus, kai produktas tranzito metu sugenda dėl nenugalimos
         jėgos aplinkybių, mokama su sąlyga, kad iš Bendrijos muitų teritorijos išvežtas produktas per 12 mėnesių nuo eksporto deklaracijų
         priėmimo buvo importuotas į trečiąją šalį arba, jei reikia, į nustatytą trečiąją šalį:
      
      a)      jei labai abejojama dėl tikrosios produkto paskirties vietos 
      <...>“
       Nacionalinės teisės aktai
      5        VwVfG 48 straipsnio 1 dalies pirmajame sakinyje numatyta, kad net jei neteisėto administracinio akto nebegalima skųsti, jį
         galima visiškai ar iš dalies atšaukti ir toks sprendimas gali įsigalioti ateityje arba galioti atgaline data. 
      
      6        VwVfG 51 straipsnyje reglamentuojamas procesų, kurie buvo užbaigti įsigaliojusiu administraciniu aktu, atnaujinimo klausimas.
         Jo 1 dalyje numatyta, kad atitinkama valdžios institucija pagal suinteresuotojo asmens prašymą privalo nuspręsti dėl visiškai
         įsigaliojusio administracinio akto panaikinimo arba pakeitimo, jei:
      
      –        faktinės ar teisinės aplinkybės, dėl kurių administracinis aktas buvo priimtas, pasikeitė suinteresuotojo asmens naudai,
      –        atsiranda naujų įrodymų, dėl kurių suinteresuotojo asmens atžvilgiu gali būti priimtas palankesnis sprendimas, 
      –        yra Civilinio proceso kodekso (Zivilprozessordnung) 580 straipsnyje numatytų persvarstymo pagrindų.
      
      7        To paties VwVfG straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad toks prašymas turi būti pateiktas per tris mėnesius nuo tos dienos, kai
         suinteresuotasis asmuo sužinojo apie aplinkybes, dėl kurių galima atnaujinti procesą.
      
       Pagrindinės bylos faktai ir prejudiciniai klausimai
      8        Iš sprendimo dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą aišku, kad 1990–1992 metais Kempter eksportavo galvijus į įvairias arabų ir buvusios Jugoslavijos šalis. Šiuo pagrindu, remdamasi tuo metu galiojusiu Reglamentu
         Nr. 3665/87, ji Hauptzollamt paprašė ir gavo eksporto gražinamąsias išmokas.
      
      9        Atlikusi tyrimą, Fribūro regioninės finansų direkcijos (Oberfinanzdirektion) muitinės kontrolės tarnyba (Betriebsprüfungsstelle Zoll) nustatė, kad prieš importuojant į šias trečiąsias šalis dalis gyvūnų jau buvo kritę ar skubiai paskersti transportuojant
         arba dėl karantino paskirties šalyse. 
      
      10      1995 m. rugpjūčio 10 d. Sprendimu Hauptzollamt pareikalavo Kempter grąžinti gautas eksporto grąžinamąsias išmokas.
      
      11      Kempter šį sprendimą apskundė, tačiau nenurodė Bendrijos teisės pažeidimų. 1999 m. birželio 16 d. Finanzgericht Hamburg atmetė šį skundą dėl to, kad skundą pateikusi šalis nepateikė įrodymų, jog šie gyvūnai per 12 mėnesių nuo eksporto deklaracijų
         priėmimo buvo importuoti į trečiąją šalį, o būtent tokia gražinamųjų išmokų mokėjimo sąlyga nustatyta Reglamento Nr. 3665/87
         5 straipsnio 1 dalies a punkte. 2000 m. gegužės 11 d. Nutartimi Bundesfinanzhof, kaip paskutinės instancijos teismas, atmetė Kempter dėl šio sprendimo pateiktą apeliacinį skundą.
      
      12      1995 m. rugpjūčio 10 d. Hauptzollamt sprendimas dėl išieškojimo tapo galutinis.
      
      13      2000 m. gruodžio 14 d. Sprendimu Emsland-Stärke (C‑110/99, Rink. p. I‑11569, 48 punktas) Teisingumo Teismas nusprendė, jog skiriant Bendrijos reglamente numatytas eksporto
         grąžinamąsias išmokas nustatyta sąlyga, kad prekės būtų importuotos į trečiąją šalį, išmokų gavėjo atžvilgiu galima remtis
         tik prieš jas paskiriant.
      
      14      Kitoje byloje 2002 m. kovo 21 d. Bundesfinanzhof priėmė sprendimą, kuriuo jis taikė šį Teisingumo Teismo išaiškinimą. Kempter teigia, kad apie šį sprendimą sužinojo 2002 m. liepos 1 dieną. 
      
      15      2002 m. rugsėjo 16 d., praėjus beveik 21 mėnesiui po minėto sprendimo Emsland-Stärke priėmimo, Kempter, remdamasi šiuo Bundesfinanzhof sprendimu ir vadovaudamasi VwVfG 51 straipsnio 1 dalimi, paprašė Hauptzollamt iš naujo išnagrinėti ir atšaukti aptariamą sprendimą dėl išieškojimo. 
      
      16      2002 m. lapkričio 5 d. Sprendimu Hauptzollamt atmetė Kempter prašymą nurodydama, kad šis teismo praktikos pasikeitimas nėra toks teisės pokytis, dėl kurio vieno galima būtų atnaujinti
         procesą pagal VwVfG 51 straipsnio 1 dalies pirmąją įtrauką. 2003 m. kovo 25 d. buvo atmestas ir administracinis skundas dėl
         šio sprendimo.
      
      17      Kempter iš naujo kreipėsi į Finanzgericht Hamburg, teigdama, be kita ko, kad šiuo atveju buvo įvykdytos minėtame Teisingumo Teismo sprendime Kühne ir Heitz išvardytos galutinio administracinio sprendimo persvarstymo sąlygos ir todėl 1995 m. rugpjūčio 10 d. Hauptzollamt sprendimas dėl išieškojimo turėjo būti atšauktas.
      
      18      Finanzgericht Hamburg prašyme priimti prejudicinį sprendimą visų pirma konstatuoja, kad, atsižvelgiant į minėtą sprendimą Emsland-Stärke ir į 2002 m. kovo 21 d. Bundesfinanzhof sprendimą, 1995 m. rugpjūčio 10 d. Hauptzollamt sprendimas dėl išieškojimo yra neteisėtas. Jam kyla klausimas, ar dėl to Hauptzollamt turi pareigą šį sprendimą, kuris tuo metu tapo galutinis, persvarstyti, jei pareiškėja nei Finanzgericht Hamburg, nei Bundesfinanzhof nesirėmė klaidingu Bendrijos teisės, t. y. Reglamento Nr. 3665/87 5 straipsnio 1 dalies, aiškinimu.
      
      19      Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas primena, kad minėtame sprendime Kühne ir Heitz Teisingumo Teismas nusprendė:
      
      „EB 10 straipsnyje numatytas bendradarbiavimo principas numato administracinės įstaigos pareigą, gavus atitinkamą prašymą,
         persvarstyti jau galutinį sprendimą tam, kad būtų atsižvelgta į tuo metu Teisingumo Teismo pateiktą šios nuostatos aiškinimą,
         jei:
      
      –        ši įstaiga pagal nacionalinę teisę gali persvarstyti tokį sprendimą,
      –        aptariamas sprendimas tapo galutinis, nes buvo priimtas nacionalinio teismo, kurio sprendimai negali būti toliau apskundžiami
         teismine tvarka, sprendimas,
      
      –        šis sprendimas grindžiamas Bendrijos teisės aiškinimu, kuris, remiantis vėlesne jo atžvilgiu Teisingumo Teismo praktika, yra
         klaidingas ir priimtas nepateikus prejudicinio klausimo Teisingumo Teismui pagal EB 234 straipsnio 3 dalyje numatytas sąlygas,
         ir
      
      –        suinteresuotasis asmuo nedelsdamas kreipėsi į administracinę įstaigą po to, kai sužinojo apie šią teismo praktiką.“
      20      Finanzgericht Hamburg mano, kad dvi pirmosios ankstesniame punkte išvardytos sąlygos šioje byloje yra įvykdytos, atsižvelgiant į tai, kad, viena
         vertus, Hauptzollamt pagal VwVfG 48 straipsnio 1 dalies pirmą sakinį turi įgaliojimus atšaukti 1995 m. rugpjūčio 10 d. Sprendimą dėl išieškojimo
         ir, kita vertus, šis sprendimas tapo galutinis 2000 m. gegužės 11 d. Bundesfinanzhof, sprendžiančiam kaip galutinė instancija, nutartimi. 
      
      21      Dėl trečiosios minėtame sprendime Kühne ir Heitz nurodytos sąlygos Finanzgericht Hamburg kyla klausimas, ar ją reikia aiškinti taip, kad, viena vertus, suinteresuotasis asmuo administracinį teisės aktą teisme turėjo
         ginčyti remdamasis Bendrijos teise ir, kita vertus, nacionalinis teismas turėjo atmesti šį administracinį skundą nesikreipdamas
         į Teisingumo Teismą dėl prejudicinio sprendimo. Jei aiškintina būtent taip, ši sąlyga negali būti laikoma įvykdyta šioje byloje
         ir pareiškėjos pagrindinėje byloje administracinis skundas turėtų būti atmestas, nes Kempter nesirėmė klaidingu Bendrijos teisės aiškinimu nei Finanzgericht Hamburg, nei Bundesfinanzhof. 
      
      22      Finanzgericht Hamburg iš minėto sprendimo Kühne ir Heitz mano vis dėlto galintis padaryti išvadą, kad ir toje byloje, kurioje buvo priimtas šis sprendimas, pareiškėja taip pat neprašė,
         jog Teisingumo Teismui būtų užduotas prejudicinis klausimas.
      
      23      Motyvuodamas savo sprendimą dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą Finanzgericht Hamburg, be kita ko, mano, kad kai patys nacionaliniai teismai nesupranta Bendrijos teisės išaiškinimo svarbos, tuo nereikėtų kaltinti
         ir asmens, kurio interesai buvo pažeisti.
      
      24      Kalbėdamas apie ketvirtą minėtame sprendime Kühne ir Heitz nurodytą sąlygą Finanzgericht Hamburg mano, kad ji yra įvykdyta, jei asmuo, kurio interesai buvo pažeisti su Bendrijos teise nesuderinamu administraciniu sprendimu,
         po to, kai „realiai sužino“ apie tokią Teisingumo Teismo praktiką, „nedelsdamas“ ar „be pateisinamo priežasties nevėluodamas“
         prašo administracinės įstaigos persvarstyti šį sprendimą.
      
      25      Pagrindinėje byloje susiklosčiusiomis aplinkybėmis, nors Kempter prašymą persvarstyti Hauptzollamt pateikė praėjus 21 mėnesiui po minėto sprendimo Emsland-Stärke paskelbimo, jis neturėtų būti laikomas pavėluotai pateiktu, atsižvelgiant į tai, kad buvo paduotas 2002 m. rugsėjo 16 d.,
         t. y. praėjus mažiau kaip trims mėnesiams nuo tada, kai Kempter teigia sužinojusi apie Bundesfinanzhof sprendimą, kuriuo jis taikė minėtą sprendimą Emsland-Stärke.
      
      26      Kadangi administracinė įstaiga turi taikyti Teisingumo Teismo prejudiciniame sprendime pateiktą Bendrijos teisės nuostatos
         aiškinimą teisiniams santykiams, atsiradusiems iki šio sprendimo priėmimo, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiam
         teismui kyla klausimas, ar galimybė prašyti persvarstyti ir atšaukti galutinį administracinį sprendimą, kuris pažeidžia Bendrijos
         teisę, nėra apribota laiko atžvilgiu, ar, atvirkščiai, teisinio saugumo sumetimais jai turi būti taikomas laiko apribojimas.
      
      27      Šiomis aplinkybėmis Finanzgericht Hamburg nusprendė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui šiuos prejudicinius klausimus:
      
      „1.      Ar galutiniam administraciniam sprendimui persvarstyti ir pakeisti, skirtam atsižvelgti į tuo tarpu Europos Bendrijų Teisingumo
         Teismo pateiktą atitinkamų Bendrijos teisės nuostatų aiškinimą, numatyta sąlyga, kad suinteresuotasis asmuo būtų užginčijęs
         administracinį sprendimą teisme, remdamasis Bendrijos teise?
      
      2.      Ar, be (minėtame) sprendime (Kühne ir Heitz) nustatytų sąlygų, galimybei prašyti persvarstyti ir atšaukti galutinį administracinį
         sprendimą, kuris pažeidžia Bendrijos teisę, taikomas laiko apribojimas dėl privalomųjų Bendrijos teisės pagrindų?“
      
       Dėl prejudicinių klausimų
       Dėl pirmojo klausimo
      28      Pirmuoju klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės klausia, ar minėtu sprendimu Kühne ir Heitz pareiga persvarstyti ir atšaukti (tiksliau – ištaisyti) administracinį sprendimą, kuris, galutinės instancijos teismui priėmus
         sprendimą, tapo galutinis, atsiranda tik tuomet, jei pareiškėjas pagrindinėje byloje savo administraciniame skunde dėl šio
         sprendimo, pateiktame pagal nacionalinę teisę, rėmėsi Bendrijos teise.
      
       Teisingumo Teismui pateiktos pastabos
      29      Kempter, Suomijos vyriausybė ir Europos Bendrijų Komisija mano, kad į pirmąjį klausimą reikia atsakyti neigiamai.
      
      30      Visų pirma Kempter nurodo, kad EB 234 straipsnio trečiojoje pastraipoje nenumatyta, jog pagrindinės bylos šalys nacionaliniame teisme turi remtis
         klaidingu Bendrijos teisės aiškinimu, kad pastarajam atsirastų pareiga pateikti prejudicinį klausimą. Komisija priduria, kad
         tokia sąlyga nenustatyta nei minėto sprendimo Kühne ir Heitz motyvuose, nei jo rezoliucinėje dalyje.
      
      31      Kempter ir Komisija taip pat nurodo, kad EB 234 straipsnio trečiojoje pastraipoje numatyta pareiga galutinės instancijos nacionaliniams
         teismams taip pat nepriklauso nuo to, ar šalys šių teismų prašo kreiptis dėl prejudicinio sprendimo.
      
      32      Galiausiai Suomijos vyriausybė mano, kad reikalavimas, jog pagrindinės bylos šalys nacionaliniame teisme remtųsi klaidingu
         Bendrijos teisės aiškinimu, galėtų praktiškai atimti galimybę pasinaudoti Bendrijos teisinės sistemos pripažintomis teisėmis
         ir taip pažeisti veiksmingumo principą. Kita vertus, nereikėtų kaltinti piliečio, kurio interesai buvo pažeisti dėl to, kad
         nacionalinis teismas nepripažino su Bendrijos teise susijusio klausimo svarbos.
      
      33      Čekijos vyriausybė mano, kad galutiniam administraciniam sprendimui persvarstyti ir atšaukti gali būti nustatyta sąlyga, jog
         suinteresuotasis asmuo šį sprendimą būtų ginčijęs nacionaliniuose teismuose remdamasis Bendrijos teise tik tuo atveju, kai
         šie teismai pagal nacionalinę teisę neturėjo nei įgaliojimų, nei pareigos savo iniciatyva taikyti Bendrijos teisės ir ši aplinkybė
         nekliudė laikytis ekvivalentiškumo ir veiksmingumo principų.
      
       Teisingumo Teismo atsakymas
      34      Atsakant į pirmąjį klausimą iš pradžių reikia priminti, kad pagal nusistovėjusią teismo praktiką visos valstybių narių valdžios
         institucijos turi pareigą užtikrinti Bendrijos teisės normų laikymąsi, neperžengdamos savo kompetencijos ribų (žr. 1990 m.
         birželio 12 d. Sprendimo Vokietija prieš Komisiją, C‑8/88, Rink. p. I‑2321, 13 punktą ir minėto sprendimo Kühne ir Heitz 20 punktą).
      
      35      Taip pat reikia priminti, kad Bendrijos teisės normos aiškinimas, kurį Teisingumo Teismas pateikia vykdydamas Sutarties 234 straipsnio
         jam suteiktus įgaliojimus, paaiškina ir prireikus patikslina šios normos reikšmę ir apimtį, kaip ji turi arba turėjo būti
         suprasta ir taikoma nuo įsigaliojimo momento (žr., be kita ko, 1980 m. kovo 27 d. Sprendimo Denkavit italiana, 61/79, Rink. p. 1205, 16 punktą; 2000 m. vasario 10 d. Sprendimo Deutsche Telekom, C‑50/96, Rink. p. I‑743, 43 punktą ir minėto sprendimo Kühne ir Heitz 21 punktą). Kitaip tariant, prejudicinis sprendimas ne nustato teisės normą, bet paprasčiausia ją aiškina, todėl jo pasekmės
         iš principo atsiranda nuo aiškinamos teisės normos įsigaliojimo momento (šia prasme žr. 1995 m. spalio 19 d. Sprendimo Richardson, C‑137/94, Rink., p. I‑3407, 33 punktą).
      
      36      Iš to darytina išvada, kad tokioje byloje, kokia yra ši pagrindinė byla, taip išaiškintą Bendrijos teisės normą administracinė
         įstaiga, neperžengdama savo įgaliojimų ribų, turi taikyti net tiems teisiniams santykiams, kurie atsirado ir susiformavo prieš
         Teisingumo Teismui priimant sprendimą pagal pateiktą prašymą išaiškinti (žr. minėto sprendimo 22 punktą ir 2002 m. spalio
         3 d. Sprendimo Barreira Pérez, C‑347/00, Rink. p. I‑8191, 44 punktą; 2005 m. vasario 17 d. Sprendimo Linneweber ir Akritidis, C‑453/02 ir C‑462/02, Rink. p. I‑1131, 41 punktą bei 2007 m. kovo 6 d. Sprendimo Meilicke ir kt., C‑292/04, Rink. P. I‑1835, 34 punktą).
      
      37      Tačiau, kaip primena Teisingumo Teismas, ši teismo praktika turi būti vertinama atsižvelgiant į teisinio saugumo principą,
         kuris yra vienas iš Bendrijos teisėje pripažintų bendrųjų principų. Šiuo požiūriu svarbu pažymėti, jog aplinkybė, kad administracinis
         sprendimas tampa galutinis, kai pasibaigia protingi apskundimo terminai arba, kaip pagrindinėje byloje, išnaudojus visas teisių
         gynimo priemones, sustiprina šį saugumą, todėl Bendrijos teisė nenumato reikalavimo, iš principo įpareigojančio administracijos
         įstaigą persvarstyti tokį tapusį galutiniu sprendimą (minėto sprendimo Kühne ir Heitz 24 punktas).
      
      38      Teisingumo Teismas yra nusprendęs, kad dėl susiklosčiusių ypatingų aplinkybių pagal EB 10 straipsnyje įtvirtintą bendradarbiavimo
         principą nacionalinei administracijos įstaigai gali kilti pareiga persvarstyti administracinį sprendimą, kuris tapo galutinis
         išnaudojus visas teisių gynimo priemones, kad būtų atsižvelgta į vėliau Teisingumo Teismo pateiktą atitinkamos Bendrijos teisės
         nuostatos išaiškinimą (šiuo klausimu žr. minėto sprendimo Kühne ir Heitz 27 punktą ir 2006 m. rugsėjo 19 d. Sprendimo i-21 Germany ir Arcor, C‑392/04 ir C‑422/04, Rink. p. I‑8559, 52 punktą).
      
      39      Kaip primena prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas, atsižvelgdamas į minėto sprendimo Kühne ir Heitz 26 ir 28 punktus, Teisingumo Teismas, nurodydamas sąlygas, kurios pateisintų pareigą persvarstyti, visų pirma atsižvelgė
         į faktą, kad galutinės instancijos teismo sprendimas, dėl kurio ginčijamas administracinis sprendimas tapo galutinis, buvo,
         atsižvelgiant į vėlesnę Teisingumo Teismo praktiką, pagrįstas klaidingu Bendrijos teisės aiškinimu, o į Teisingumo Teismą
         nebuvo kreiptasi prejudicinio sprendimo EB 234 straipsnio 3 dalyje numatyta tvarka.
      
      40      Tačiau šiuo prejudiciniu klausimu tik siekiama išsiaiškinti, ar tokia sąlyga yra įvykdyta tik tuomet, jei pareiškėjas pagrindinėje
         byloje rėmėsi Bendrijos teise savo administraciniame skunde, paduotame dėl aptariamo administracinio sprendimo.
      
      41      Šiuo klausimu pakanka pažymėti, kad EB 234 straipsnyje numatyta sistema yra skirta užtikrinti vienodą Bendrijos teisės aiškinimą
         valstybėse narėse ir numato tiesioginį Teisingumo Teismo ir nacionalinių teismų bendradarbiavimą, kuris nepriklauso nuo šalių
         valios (žr. 1963 m. kovo 27 d. Sprendimo Da Costa en Schaake ir kt., 28/62–30/62, Rink. p. 59, 76; 1973 m. kovo 1 d. Sprendimo Bollmann, 62/72, Rink. p. 269, 4 punktą ir 1997 m. liepos 10 d. Sprendimo Palmisani, C‑261/95, Rink. p. I‑4025, 31 punktą). 
      
      42      Iš tiesų, kaip savo išvados 100–104 punktuose patikslina generalinis advokatas, prejudicinis klausimas yra dviejų teismų dialogas,
         kurio pradėjimas visiškai priklauso nuo to, ar nacionalinis teismas nuspręs, kad prašymas dėl prejudicinio sprendimo yra tinkamas
         ir būtinas (žr. 1981 m. birželio 16 d. Sprendimo Salonia, 126/80, Rink. p. 1563, 7 punktą).
      
      43      Toliau, kaip nurodo Komisija bei generalinis advokatas savo išvados 93–95 punktuose, pačiame minėto sprendimo Kühne ir Heitz tekste visai nenurodoma, kad pareiškėjas, pareikšdamas administracinį skundą pagal nacionalinę teisę, turi iškelti Bendrijos
         teisės klausimą, dėl kurio vėliau priimtas Teisingumo Teismo prejudicinis sprendimas.
      
      44      Todėl iš minėto sprendimo Kühne ir Heitz negalima daryti išvados, jog tam, kad būtų įvykdyta trečioji šiame sprendime nurodyta sąlyga, šalys nacionaliniame teisme
         turėjo iškelti aptariamą Bendrijos teisės klausimą. Iš tiesų tam, kad ši sąlyga būtų įvykdyta, pakanka, kad šis su Bendrijos
         teisės nuostata, kurios aiškinimas Teisingumo Teismui vėliau priėmus sprendimą pasirodė esąs klaidingas, susijęs klausimas
         būtų buvęs nagrinėtas nacionaliniame galutinės instancijos teisme arba šis teismas būtų galėjęs jį iškelti savo iniciatyva.
      
      45      Šiuo klausimu reikia priminti, kad nors Bendrijos teisė nenumato nacionalinių teismų pareigos savo iniciatyva iškelti pagrindą
         dėl Bendrijos nuostatų pažeidimo, kai norėdami išnagrinėti šį pagrindą jie privalėtų peržengti šalių nustatytas ginčo ribas,
         šie teismai privalo savo iniciatyva iškelti privaloma Bendrijos norma grindžiamus pagrindus tuo atveju, kai pagal nacionalinę
         teisę jie turi pareigą ar įgaliojimus tai daryti privalomos nacionalinės taisyklės atžvilgiu (žr. 1995 m. gruodžio 14 d. Sprendimo
         van Schijndel en van Veen, C‑430/93 ir C‑431/93, Rink. I‑4705, 13, 14 ir 22 punktus ir 1996 m. spalio 24 d. Sprendimo Kraaijeveld ir kt., C‑72/95, Rink. p. I‑5403, 57, 58 ir 60 punktus).
      
      46      Todėl į pirmąjį klausimą reikia atsakyti, kad administracijos įstaigoje vykstant procesui dėl administracinio sprendimo, tapusio
         galutiniu pagal galutinės instancijos teismo sprendimą, kuris, atsižvelgiant į vėlesnę jo atžvilgiu Teisingumo Teismo praktiką,
         yra pagrįstas klaidingu Bendrijos teisės aiškinimu, persvarstymo, Bendrijos teisė nereikalauja, jog pareiškėjas pagrindinėje
         byloje ja teise remtųsi pagal nacionalinę teisę dėl šio administracinio sprendimo paduotame administraciniame skunde.
      
       Dėl antrojo klausimo
      47      Antruoju klausimu  prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės klausia, ar Bendrijos teisė nenumato apribojimo
         laiko atžvilgiu paduoti prašymą dėl galutinio administracinio sprendimo persvarstymo.
      
       Teisingumo Teismui pateiktos pastabos
      48      Kempter visų pirma pabrėžia, kad nėra jokios specialios Bendrijos teisės nuostatos, susijusios su naikinamuoju ar senaties terminais,
         taikomais prašymui persvarstyti. Be to, ji priduria, kad pagal minėtą sprendimą Kühne ir Heitz suinteresuotasis asmuo turi teisę į galutinio administracinio sprendimo persvarstymą, tik jei tai leidžia nacionalinės teisės
         nuostata. Sprendžiant, ar ši teisė yra apribota laiko atžvilgiu, reikėtų atsižvelgti į senaties terminus reglamentuojančias
         nacionalinės teisės nuostatas.
      
      49      Kempter taip pat teigia, jog tuo atveju, jei pagal analogiją būtų taikomos naikinamąjį arba senaties terminą reglamentuojančios Bendrijos
         teisės nuostatos, jos prašymas neturėtų būti laikomas pateiktu pavėluotai, nes jis buvo pateiktas nepraėjus trejiems metams
         po to, kai generalinis advokatas pateikė savo išvadą byloje, kurioje buvo priimtas minėtas Emsland-Stärke sprendimas, t. y. nuo to momento, kai buvo galima tikėtis nusistovėjusios Vokietijos teismų praktikos pasikeitimo.
      
      50      Dėl ketvirtosios sąlygos, kurią Teisingumo Teismas suformulavo minėtame sprendime Kühne ir Heitz, Čekijos ir Suomijos vyriausybės pritaria prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo nuomonei, jog Teisingumo
         Teismo nustatytas terminas prašyti persvarstyti galutinį administracinį sprendimą turėtų būti susijęs su tuo, kad suinteresuotasis
         asmuo iš tikrųjų sužinojo apie tokią teismo praktiką.
      
      51      Be to, jie mano, kad Bendrijos teisė nedraudžia teisės prašyti persvarstyti neteisėtą administracinį sprendimą apriboti laiko
         atžvilgiu. Taigi nacionalinės proceso taisyklės gali teisėtai numatyti, kad toks prašymas turi būti paduotas per tam tikrą
         terminą, su sąlyga, jog laikomasi ekvivalentiškumo ir veiksmingumo principų.
      
      52      Komisija teigia, kad antrasis prejudicinis klausimas yra susijęs tik su laikotarpiu tarp Teisingumo Teismo sprendimo, iš kurio
         išplaukia administracinio sprendimo neteisėtumas, paskelbimo ir Kempter prašymo persvarstyti ir atšaukti šį sprendimą pateikimo.
      
      53      Be to, Komisija nurodo, kad valstybių narių proceso autonomijos principas draudžia nustatyti terminus Bendrijos lygmeniu.
         Teisinio saugumo sumetimais ji siūlo ketvirtąją minėtame sprendime Kühne ir Heitz numatytą sąlygą papildyti numatant pareigą suinteresuotajam asmeniui kreiptis į administracijos įstaigą, sužinojus apie Teisingumo
         Teismo prejudicinį sprendimą, iš kurio išplaukia, kad galutinis administracinis sprendimas yra neteisėtas, nedelsiant ir per
         nuo šio sprendimo priėmimo skaičiuojamą laikotarpį, kuris, atsižvelgiant į nacionalinės teisės principus, yra protingas ir
         nepažeidžia ekvivalentiškumo ir veiksmingumo principų. 
      
       Teisingumo Teismo atsakymas
      54      Dėl apribojimų laiko atžvilgiu nustatymo prašymui dėl persvarstymo pateikti visų pirma reikia priminti, kad byloje, kurioje
         buvo priimtas minėtas sprendimas Kühne ir Heitz, įmonė pareiškėja prašymą persvarstyti ir ištaisyti administracinį sprendimą pateikė nepraėjus trims mėnesiams po to, kai
         sužinojo apie 1994 m. spalio 5 d. Sprendimą Voogd Vleesimport en -export, (C‑151/93, Rink. p. I‑4915), iš kurio išplaukia, kad toks administracinis sprendimas yra neteisėtas. 
      
      55      Žinoma, Teisingumo Teismas vertindamas bylos, kurioje buvo priimtas minėtas sprendimas Kühne ir Heitz, faktines aplinkybes nusprendė, kad reikia atsižvelgti į laikotarpį, per kurį buvo pateiktas prašymas persvarstyti, ir kad
         jis kartu su kitomis prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo nurodytomis aplinkybėmis pateisino ginčijamo
         administracinio sprendimo persvarstymą. Tačiau Teisingumo Teismas nereikalavo, kad prašymas persvarstyti būtinai būtų pateiktas
         nedelsiant po to, kai prašymą pateikęs asmuo sužinojo apie Teisingumo Teismo praktiką, kuria šis prašymas grindžiamas.
      
      56      Taigi reikia konstatuoti, kad Bendrijos teisė, kaip savo išvados 132 ir 134 punktuose nurodė generalinis advokatas, nenustato
         jokio konkretaus termino pateikti prašymą persvarstyti. Todėl ketvirtoji Teisingumo Teismo minėtame sprendime Kühne ir Heitz nurodyta sąlyga negali būti aiškinama kaip pareiga pateikti aptariamą prašymą persvarstyti per tam tikrą konkretų laikotarpį
         po to, kai prašymą pateikęs asmuo sužinojo apie Teisingumo Teismo praktiką, kuria grindžiamas toks prašymas.
      
      57      Vis dėlto reikia pastebėti, kad pagal Teisingumo Teismo praktiką, jei nėra atitinkamą sritį reglamentuojančių Bendrijos teisės
         nuostatų, kiekviena valstybė narė savo nacionalinėje teisinėje sistemoje turi paskirti kompetentingus teismus ir nustatyti
         ieškinių, skirtų užtikrinti iš Bendrijos teisės kylančių asmenų teisių apsaugą, procesines taisykles su sąlyga, kad, visų
         pirma, tokios taisyklės nebus mažiau palankios nei taikomos panašiems nacionaline teise grindžiamiems ieškiniams (ekvivalentiškumo
         principas), ir, antra, kad dėl jų naudojimasis Bendrijos teisėje nustatytomis teisėmis netaps praktiškai neįmanomas arba pernelyg
         sudėtingas (veiksmingumo principas) (žr., be kita ko, 2007 m. kovo 13 d. Sprendimo Unibet, C‑432/05, Rink. p. I‑2271, 43 punktą bei 2007m. birželio 7 d. Sprendimo van der Weerd ir kt., C‑222/05 – C‑225/05, Rink. p. I‑4233, 28 punktą ir jame nurodytą teismo praktiką).
      
      58      Teisingumo Teismas yra pripažinęs, jog tai, kad teisinio saugumo sumetimais nustatomi protingi terminai ieškiniui pareikšti,
         nepažeidžia Bendrijos teisės (šia prasme žr. 1976 m. gruodžio 16 d. Sprendimo Rewe-Zentralfinanz ir Rewe-Zentral, 33/76, Rink. p. 1989, 5 punktą; 1976 m. gruodžio 16 d. Sprendimo Comet, 45/76, Rink. p. 2043, 17 ir 18 punktus; minėto sprendimo Denkavit italiana, 23 punktą; 1991 m. liepos 25 d. Sprendimo Emmott, C‑208/90, Rink. p. I‑4269, 16 punktą; minėto sprendimo Palmisani 28 punktą; 1997 m. liepos 17 d. Sprendimo Haahr Petroleum, C‑90/94, Rink. p. I‑4085, 48 punktą ir 2002 m. rugsėjo 24 d. Sprendimo Grundig Italiana, C‑255/00, Rink. p. I‑8003, 34 punktą). Iš tiesų dėl tokių terminų naudojimasis Bendrijos teisėje nustatytomis teisėmis netampa
         praktiškai neįmanomas arba pernelyg sudėtingas (minėto sprendimo Grundig Italiana 34 punktas).
      
      59      Iš šios nusistovėjusios teismo praktikos galima daryti išvadą, jog valstybės narės teisinio saugumo sumetimais gali nustatyti
         reikalavimą, kad prašymą persvarstyti ir atšaukti galutinį administracinį sprendimą, kuris pažeidžia Bendrijos teisę, kaip
         tai vėliau išaiškino Teisingumo Teismas, kompetentingai valdžios įstaigai reikia pateikti per protingą terminą.
      
      60      Todėl į antrąjį prejudicinį klausimą reikia atsakyti, kad Bendrijos teisė nenumato jokių apribojimų laiko atžvilgiu pateikti
         prašymą persvarstyti galutinį administracinį sprendimą. Tačiau valstybės narės, laikydamosi Bendrijos veiksmingumo ir ekvivalentiškumo
         principų, gali nustatyti protingus terminus administraciniam skundui paduoti.
      
       Dėl išlaidų
      61      Kadangi šis procesas pagrindinės bylos šalims yra vienas iš etapų prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo
         nagrinėjamoje byloje, bylinėjimosi išlaidų klausimą turi spręsti šis teismas. Išlaidos, susijusios su pastabų pateikimu Teisingumo
         Teismui, išskyrus tas, kurias patyrė minėtos šalys, nėra atlygintinos.
      
      Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (didžioji kolegija) nusprendžia:
      1.      Administracijos įstaigoje vykstant procesui dėl administracinio sprendimo, tapusio galutiniu pagal galutinės instancijos teismo
            sprendimą, kuris, atsižvelgiant į vėlesnę jo atžvilgiu Teisingumo Teismo praktiką, yra  pagrįstas klaidingu Bendrijos teisės
            aiškinimu, persvarstymo, Bendrijos teisė nereikalauja jog pareiškėjas pagrindinėje byloje ja remtųsi pagal nacionalinę teisę
            dėl šio administracinio sprendimo paduotame administraciniame skunde. 
      2.      Bendrijos teisė nenumato jokių apribojimų laiko atžvilgiu pateikti prašymą persvarstyti galutinį administracinį sprendimą.
            Tačiau valstybės narės, laikydamosi Bendrijos veiksmingumo ir ekvivalentiškumo principų, gali nustatyti protingus terminus
            administraciniam skundui paduoti.
      Parašai.
      * Proceso kalba: vokiečių.