CELEX: 62004CC0374
Language: lv
Date: 2006-02-23
Title: Ģenerāladvokāta Geelhoed secinājumi, sniegti 2006. gada 23.februārī. # Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation pret Commissioners of Inland Revenue. # Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu: High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division - Apvienotā Karaliste. # Brīvība veikt uzņēmējdarbību - Brīva kapitāla aprite - Uzņēmumu ienākumu nodoklis - Dividenžu izmaksāšana - Nodokļa atlaide - Atšķirīga attieksme pret akcionāriem rezidentiem un akcionāriem nerezidentiem - Divpusējas konvencijas par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu. # Lieta C-374/04.

ĢENERĀLADVOKĀTA L. A. HĒLHUDA [L. A. GEELHOED] SECINĀJUMI,
      
      sniegti 2006. gada 23. februārī 1(1)
      
      Lieta C‑374/04
      Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation (Pirelli, Essilor un Sony)
      Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation (BMW)
      pret
      Commissioners of Inland Revenue
      [High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu]
      
      EKL 43. panta un EKL 56. panta interpretācija – Valsts tiesību akti par sabiedrību ienākuma nodokli – Nodokļa ieturējums ienākuma gūšanas vietā (“sabiedrību ienākuma nodokļa avansa maksājums”) par meitas uzņēmuma izmaksāto
         peļņu mātes uzņēmumam – Nodokļu atlaide, kas paredzēta, lai ņemtu vērā iepriekš veiktu ieturējumu
      I –    Ievads
      1.        Galvenais jautājums šajā lietā – High Court of Justice (England & Wales) (Chancery division) (Apvienotā Karaliste) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – ir par to, vai ar EKL 43. pantu un EKL 56. pantu ir saderīgs
         Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes atteikums piešķirt nodokļa atlaides Apvienotās Karalistes nerezidentēm
         sabiedrībām, kuras saņem dividendes no Apvienotās Karalistes rezidentiem meitas uzņēmumiem, kaut arī šāda nodokļa atlaide
         tiek piešķirta tās rezidentēm sabiedrībām un noteiktu citu dalībvalstu rezidentēm sabiedrībām saskaņā ar konvencijām par nodokļu
         dubultās uzlikšanas novēršanu (“CDI”). Citiem vārdiem, jautājums tiek uzdots par to, pie kādiem apstākļiem (ja tādi pastāv) EKL 43. pants un EKL 56. pants nosaka
         pienākumu dalībvalstīm piešķirt nodokļa atlaides no valsts izejošo dividenžu saņēmējiem? (2)
      
      2.        Šīs lietas juridiskais konteksts ir tāds pats kā iepriekšējā Tiesā izskatāmajā lietā Metallgesellschaft u.c., proti, Apvienotās Karalistes sabiedrību ienākuma nodokļa avansa maksājuma sistēma (“ACT”), kas bija spēkā laikā no 1973. gada līdz 1999. gadam. Kaut gan šajā lietā uzdotais galvenais jautājums bija uzdots arī
         lietā Metallgesellschaft u.c., Tiesa neuzskatīja par vajadzīgu apskatīt šo jautājumu, ņemot vērā sniegto atbildi uz pārējiem uzdotajiem jautājumiem (3).
      
      3.        Jautājums, vai EK līgums dalībvalstīm Apvienotās Karalistes situācijā nosaka pienākumu piešķirt nodokļu atlaides par izejošām
         dividendēm, ir jauns. Kā tāds, tas ir pēdējais jautājumu virknē – kura visnesenākais piemērs ir sniegts nozīmīgajā spriedumā
         lietā Marks & Spencer (4) –, liekot Tiesai izpētīt Līguma noteikumu par brīvu apriti piemērošanas robežas jomā par tiešā sabiedrību ienākuma nodokļa
         uzlikšanu, kas pārsvarā ir saglabājusies dalībvalstu kompetencē. Šajā gadījumā runa ir par jomu, kurā Tiesa, saskaroties ar
         pieaugoši sarežģīto faktisko un juridisko kontekstu un argumentiem, ar kuriem mēģināts pārbaudīt Līguma robežas, ir attīstījusi
         būtisku, diezgan sarežģītu judikatūru. Turklāt runa ir par jomu, kurā paredzamība un tiesiskā drošība ir ļoti svarīgas, lai
         dalībvalstis var plānot savu budžetu un veidot savas sabiedrību ienākuma nodokļa sistēmas, pamatojoties uz nosacīti drošām
         ienākumu prognozēm. Līdz ar to, lai sniegtu pilnībā pareizu un apmierinošu atbildi uz iepriekš minētajiem jautājumiem, ir
         jāanalizē pamata ietvars, kurā ir ietverta normu par brīvu apriti piemērošana tiešo nodokļu jomā.
      
      II – Lietas juridiskais un ekonomiskais konteksts
      A –    Dividenžu aplikšanas ar nodokli konteksta pārskats
      4.        Pirms tiek izklāstīti šai lietai atbilstošie Apvienotās Karalistes nodokļu režīma noteikumi, ir svarīgi iezīmēt plašāku ietvaru
         sabiedrību sadalītās peļņas (dividenžu) aplikšanai ar nodokli Eiropas Savienībā, kas šajā gadījumā ir lietas juridiskais un
         ekonomiskais fons. Principā, apliekot ar nodokli sabiedrības veikto peļņas sadali, var rasties divi aplikšanas ar nodokli
         līmeņi. Pirmais ir attiecīgās sabiedrības līmenī – nodokļa veidā, ar ko apliek sabiedrības peļņu. Visas dalībvalstis sabiedrību
         līmenī iekasē sabiedrību ienākuma nodokli. Otrais ir akcionāru vai daļu īpašnieku līmenī, kas var izpausties kā nodoklis no
         ienākumiem no dividendēm, ko saņem akcionārs (metode, kuru izmanto lielākā daļa dalībvalstu) un/vai kā sabiedrības veiktais
         nodokļa ieturējums ienākuma gūšanas vietā no izmaksātām summām (5).
      
      5.        Šo divu iespējamo aplikšanas ar nodokli līmeņu esamība var novest, pirmkārt, pie ekonomiskās dubultās aplikšanas ar nodokli
         (tas pats ienākums tiek aplikts ar nodokli divreiz, un to maksā divi dažādi nodokļa maksātāji) un, otrkārt, pie juridiskās
         dubultās aplikšanas ar nodokli (tas pats ienākums tiek aplikts ar nodokli divreiz, un to maksā viens nodokļa maksātājs). Ekonomiskā
         dubultā aplikšana ar nodokli rodas tad, ja, piemēram, to pašu peļņu vispirms apliek ar sabiedrību ienākuma nodokli, ko maksā
         sabiedrība, un pēc tam – ar ienākuma nodokli, ko maksā akcionārs. Juridiskā dubultā aplikšana ar nodokli rodas tad, ja, piemēram,
         no akcionāra vispirms tiek ieturēts nodoklis ienākuma gūšanas vietā un tad tam par to pašu peļņu uzliek ienākuma nodokli,
         ko iekasē dažādas valstis.
      
      6.        Šī lieta ir par Apvienotajā Karalistē izveidotās sistēmas, kuras galvenais mērķis un sekas ir attiecībā uz akcionāriem samazināt
         ekonomiskās dubultās aplikšanas ar nodokli sekas, likumību atbilstoši Kopienu tiesībām.
      
      7.        Izlemjot, vai un kādā veidā sasniedzams šāds mērķis, pamatā dalībvalstīm ir pieejamas četras sistēmas, kuras var kvalificēt
         kā “klasisko”, “plānojuma”, “atbrīvojuma” un “ieskaita” sistēmu. Valstis, kurās ir klasiskā nodokļa uzlikšanas sistēma dividendēm,
         ir izvēlējušās neatvieglot ekonomisko dubulto aplikšanu ar nodokli: par sabiedrības peļņu jāmaksā sabiedrību ienākuma nodoklis,
         un sadalītai peļņai vēlreiz tiek uzlikts ienākuma nodoklis akcionāru līmenī. Savukārt plānojuma, atbrīvojuma un ieskaita sistēmas
         mērķis ir pilnībā vai daļēji novērst ekonomisko dubulto aplikšanu ar nodokli (6). Valstis ar plānojuma sistēmām (pastāv dažādi to veidi) izvēlas aplikt sabiedrības peļņu ar sabiedrību ienākuma nodokli,
         bet dividendes apliek ar nodokli kā atsevišķu ienākumu kategoriju. Valstis ar atbrīvojuma sistēmām izvēlas ienākumus no dividendēm
         atbrīvot no ienākuma nodokļa. Visbeidzot, ieskaita sistēmās sabiedrību ienākuma nodoklis sabiedrību līmenī tiek pilnībā vai
         daļēji ieskaitīts ienākuma nodokļa summā, kas ir jāmaksā par dividendēm akcionāru līmenī, tādējādi, ka sabiedrību ienākuma
         nodoklis kļūst par ienākuma nodokļa (visa vai tā daļas) iepriekšēju samaksu. Tādējādi akcionāri saņem nodokļa atlaidi par
         visu vai daļu no sabiedrību ienākuma nodokļa, kas jāsamaksā no dividendēs izmaksājamās peļņas; šo nodokļa atlaidi var ieskaitīt
         par šīm dividendēm maksājamā ienākuma nodokļa summā.
      
      8.        Laika posmā, kas attiecās uz šo lietu, Apvienotā Karaliste dividenžu aplikšanai ar nodokli izmantoja ieskaita sistēmu.
      
      B –    Atbilstošie Apvienotās Karalistes tiesību akti
      9.        No 1965. gada (kad Apvienotajā Karalistē ieviesa sabiedrību ienākuma nodokli) līdz 1973. gadam Apvienotajā Karalistē bija
         spēkā “klasiskā” sistēma dividenžu aplikšanai ar nodokli, kas tādējādi, kā es minēju iepriekš, nenovērsa ekonomisko dubulto
         aplikšanu ar nodokli. 1973. gadā Apvienotā Karaliste pārgāja uz daļēju [nodokļa] ieskaita sistēmu dividenžu aplikšanai ar
         nodokli, paredzot novērst sadalītās peļņas diskrimināciju (7). Kā Tiesa ir izklāstījusi spriedumā lietā Metallgesellschaft u.c., faktiski šī sistēma darbojās šādi.
      
      1)      ACT: aplikšana ar nodokli un atskaitīšana
      
      10.      Apvienotās Karalistes rezidentēm sabiedrībām, kas noteiktā kvalificējošā veidā sadalīja [peļņu], ieskaitot dividenžu izmaksāšanu
         saviem akcionāriem, bija pienākums maksāt ACT, ko aprēķināja no summas, kas bija vienāda ar sadalītās peļņas apjomu vai vērtību (8). Sadalītās peļņas summa un ACT tika kvalificēta par “maksājumu, kas atbrīvots no nodokļiem” (“franked payment”) (9).
      
      11.      Samaksāto ACT varēja ierobežotā apmērā atskaitīt no summas, kas sabiedrībai jāmaksā kā vispārējo sabiedrību ienākuma nodoklis par tās peļņu
         par attiecīgo finanšu gadu. Neieskaitīto ACT summu, sauktu par ACT “pārmaksu”, varēja pārnest uz iepriekšējiem vai nākošajiem finanšu gadiem, lai ieskaitītu vispārējā sabiedrību ienākuma nodokļa
         summā (10). Pakārtoti, sabiedrība varēja pārskaitīt šo (“atteikties no tā”) ACT saviem meitas uzņēmumiem, kuri to varētu atskaitīt no sava maksājamā uzņēmumu ieņēmumu nodokļa summas. Atsevišķos gadījumos
         ACT samaksa radīja tiesības uz nodokļa atlaidi dividenžu saņēmējām sabiedrībām un fiziskām personām akcionāriem.
      
      2)      Nodokļa atlaides: akcionāru sabiedrības
      12.      Lai gan principā Apvienotās Karalistes rezidentei akcionāru sabiedrībai, kas saņem dividendes no sava meitas uzņēmuma, ir
         jāmaksā sabiedrību ienākuma nodoklis, tai nebija jāmaksā šis nodoklis par summām, kuras tai izmaksāja cita Apvienotās Karalistes
         rezidente sabiedrība (11). Turklāt šai sabiedrībai bija tiesības uz nodokļa atlaidi, kas ir vienāda ar tās meitas uzņēmuma samaksāto ACT (12). Dividende un nodokļa atlaide kopā veidoja tā saukto “ienākumu no investīcijām, kas ir atbrīvots no nodokļiem” (“franked investment income”) (13). Apvienotās Karalistes rezidentei sabiedrībai bija jāmaksā ACT tikai par maksājuma, kas atbrīvots no nodokļiem, apmēru, kas pārsniedz ienākumu summu no investīcijām, kas ir atbrīvots no
         nodokļiem. Tas nozīmē, ka ACT maksāja tikai vienu reizi par Apvienotās Karalistes rezidenšu sabiedrību – sabiedrību grupu biedru – pārskaitītajām dividendēm.
         Šādas grupas varēja arī izmantot savā labā īpašās vienošanās, saskaņā ar kurām tās varēja izvairīties no pienākuma maksāt
         ACT par noteiktām grupā izmaksātām summām, ja abas attiecīgās sabiedrības to izvēlējās darīt (14). Šādas vienošanās bija Tiesas sprieduma lietā Metallgesellschaft u.c. (15) pamatā.
      
      13.      Apvienotās Karalistes nerezidentei akciju sabiedrībai Apvienotās Karalistes sabiedrību ienākuma nodoklis netika uzlikts, bet
         tai principā bija jāmaksā Apvienotās Karalistes sabiedrību ienākuma nodoklis par Apvienotās Karalistes izcelsmes ienākumiem (16). Tomēr nerezidentei sabiedrībai, kas saņem dividendi no Apvienotās Karalistes rezidentes sabiedrības, par kuru tai nebija
         tiesības uz nodokļa atlaidi, faktiski nebija jāmaksā ienākuma nodoklis Apvienotajā Karalistē par izmaksāto summu (17). Tā kā atbilstoši Apvienotās Karalistes tiesību aktiem nerezidentei sabiedrībai nebija tiesības uz nodokļa atlaidi (18) (nepastāvot pretējiem noteikumiem saskaņā ar CDI), tas nozīmēja, ka tādai sabiedrībai nevarēja uzlikt ienākuma nodokli.
      
      3)      Nodokļa atlaides: fiziskās personas akcionāri
      14.      Attiecībā uz fiziskām personām akcionāriem, Apvienotās Karalistes rezidentiem, un tādām atsevišķām apvienībām kā pensiju fondi,
         ja tie saņem dividendi no Apvienotās Karalistes rezidentes sabiedrības – tiem bija tiesības uz nodokļa atlaidi, kas ir vienāda
         ar tādu summas vai vērtības proporciju, kas atbilst ACT likmei (19). Šo nodokļa atlaidi var ieskaitīt ienākuma nodokļa summā, kas jāmaksā par dividendēm, vai izmaksāt akcionāriem skaidrā naudā,
         ja atlaide pārsniedz viņu maksājamā nodokļa summu (20). Fiziskām personām akcionāriem, Apvienotās Karalistes nerezidentiem, faktiski nebija jāmaksā Apvienotās Karalistes ienākuma
         nodoklis (21).
      
      4)      Situācija saskaņā ar konvencijām par nodokļu dubulto uzlikšanu
      15.      Atsevišķas starp Apvienoto Karalisti un pārējām valstīm noslēgtās CDI uz šo lietu attiecīgajā laika posmā fiziskajām personām nerezidentēm un sabiedrībām nerezidentēm piešķīra tiesības uz nodokļa
         atlaidi, kuras nosacījumi katrā CDI bija atšķirīgi.
      
      16.      Piemērs ir starp Apvienoto Karalisti un Nīderlandes Karalisti noslēgtā CDI, ar ko tika piešķirta daļēja nodokļa atlaide Nīderlandes rezidentei akciju sabiedrībai, kas saņem dividendes no Apvienotās
         Karalistes rezidenta meitas uzņēmuma, ja šai sabiedrībai vienai vai kopā ar vienu vai vairākām saistītām sabiedrībām tieši
         vai netieši ir balsstiesības vismaz 10 % apmērā Apvienotās Karalistes rezidentes sabiedrībā (22). Šādā gadījumā uz dividendi attiecās ierobežota Apvienotās Karalistes ienākuma nodokļa likme. Nīderlandes rezidentei fiziskai
         personai vai sabiedrībai – “[sabiedrības] portfeļa” investorei – kas šajā CDI bija definēta kā tāda, kam tieši vai netieši pieder mazāk par 10 %, bija tiesības uz pilnīgu nodokļa atlaidi par Apvienotās
         Karalistes izcelsmes dividendi (23). Tādējādi šiem investoriem arī bija jāmaksā Apvienotās Karalistes ienākuma nodoklis, bet ar ierobežotu, konvencijā noteiktu
         likmi.
      
      17.      Savukārt, piemēram, starp Apvienoto Karalisti un Franciju noslēgtā CDI piešķīra tiesības uz nodokļa atlaidi tikai gadījumā, ja dividenžu saņēmējam piederēja mazāk par 10 % balsstiesību attiecīgajā
         meitas uzņēmumā. Citas CDI, tādas kā starp Apvienoto Karalisti un Vāciju noslēgtā, nepiešķīra tiesības uz nodokļa atlaidi.
      
      18.      Turklāt tādas CDI kā starp Apvienoto Karalisti un Nīderlandi noslēgtā (24) ietvēra tā saukto “priekšrocību ierobežojuma” klauzulu, kas atcēla tiesības uz nodokļa atlaidi (kuras citā gadījumā būtu),
         ja pati nerezidenta akcionāra īpašniece būtu tās valsts rezidente sabiedrība, kuras noslēgtajā CDI ar Apvienoto Karalisti nav paredzēta nodokļu atlaides piešķiršana sabiedrībām, kuras saņem Apvienotās Karalistes izcelsmes
         dividendes. Tādējādi, piemēram, starp Apvienoto Karalisti un Nīderlandi noslēgtās CDI 10. panta 3. punkta d) apakšpunkta i) daļā šai lietai atbilstīgajā redakcijā bija noteikts, ka:
      
      “Nodokļa atlaide nav maksājama gadījumā, ja dividenžu saņēmējs ir cita sabiedrība, nevis tā, kuras akcijas oficiāli tiek kotētas
         Nīderlandes biržā [..], ja vien sabiedrība nepierāda, ka to kontrolē viena, divas vai vairākas saistītas personas kopā, kurai
         katrai atsevišķi vai kopā nav tiesību uz nodokļa atlaidi, ja tās būtu bijušas šo dividenžu saņēmējas.”
      
      5)      1999. gadā veiktās izmaiņas
      19.      ACT dividendžu izmaksu sistēma tika atcelta pēc 1999. gada 6. aprīļa, kas nozīmēja, ka sabiedrībām vairs nebija jāveic ACT avansa maksājums par dividendēm, ko izmaksā pēc šī datuma (25).
      
      C –    Atbilstošās atvasinātās Kopienu tiesības
      20.      Šajā gadījumā galvenais Kopienu atvasināto tiesību akts ir Direktīva 90/435, kas paredz nodokļu tiesību normas, kas reglamentē
         attiecības starp dažādu dalībvalstu mātes uzņēmumiem un meitas uzņēmumiem, ar mērķi atvieglot sabiedrību grupēšanos (26). Šīs direktīvas 5. pantā ir noteikts, ka peļņu, ko meitas uzņēmums ir sadalījis mātes uzņēmumam, ja tam pieder vismaz 25 %
         no meitas uzņēmuma kapitāla, atbrīvo no nodokļa ieturējuma ienākuma gūšanas vietā. Tomēr 7. pantā ir precizēts, ka:
      
      “1. Termins “tiešais peļņas nodoklis” [“nodokļa ieturējums ienākuma gūšanas vietā”] šajā direktīvā neattiecas uz sabiedrību
         ienākuma nodokļa priekšmaksām [avansa maksājumiem] vai tā iepriekšēju samaksu (précompte) meitas uzņēmuma dalībvalstij, kas notiek saistībā ar peļņas sadalīšanu tā mātes uzņēmumam.
      
      2. Šī direktīva neliedz piemērot valstu noteikumus vai starptautiskos līgumos ietvertus noteikumus, kas paredzēti, lai novērstu
         vai samazinātu divkāršu [dubultu] nodokļu uzlikšanu dividendēm, jo īpaši noteikumus, kas attiecas uz to, kā dividenžu saņēmējiem
         jāmaksā nodokļu kredīti [atlaides].”
      
      III – Atbilstošie fakti un Tiesai uzdotie jautājumi
      21.      Kolektīvā tiesvedība par ACT – ACT group litigation – ir par prasībām par kompensāciju un/vai zaudējumu atlīdzību, kuras konkrētas sabiedrības cēlušas High Court of Justice of England and Wales pēc iepriekš minētā Tiesas sprieduma lietā Metallgesellschaft u.c., kurā Tiesa nosprieda, ka EKL 43. pants nepieļauj tādus dalībvalsts nodokļu tiesību aktus (kā šajā gadījumā attiecīgie
         Apvienotās Karalistes tiesību akti), kas piešķir šīs dalībvalsts rezidentēm sabiedrībām iespēju izmaksāt dividendes tās mātes
         uzņēmumam, nemaksājot ACT, ja to mātes uzņēmums arī ir šīs dalībvalsts rezidents (“režīms grupas aplikšanai ar nodokli”), un tām to atsaka, ja mātes
         uzņēmums ir citas dalībvalsts rezidents.
      
      22.      ACT group litigation ietver četras dažādas prasību grupas un tiek definēta ar Group Litigation rīkojumu, kas nosaka kopīgos prasībās izvirzītos izspriežamos jautājumus. Šī lieta attiecas uz ACTgroup litigation IV grupu par prasībām, kuras laikā, kad tika pieņemts nolēmums par prejudiciālā jautājuma uzdošanu, cēla 28 sabiedrību grupas.
         High Court of Justice [Augstā Tiesa] kontrolē lietas dalībnieki izvēlējās piecas “izmēģinājuma lietas”, kas jāņem vērā šajā group litigation kategorijā, no kurām uz četrām attiecas šis lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu. Šīs izmēģinājuma lietas bija par šādām lietām:
         1) laika posmā no 1974. gada janvāra līdz 1989. gada maijam Apvienotās Karalistes rezidentes sabiedrības – Pirelli UK PLC – izmaksātās dividendes Itālijas rezidentei sabiedrībai Pirelli & C SpA. Šajā laika posmā Pirelli SpA piederēja vismaz 10 % no Pirelli UK PLC emitētām parastajām akcijām; 2) laika posmā no 1979. gada septembra līdz 1998. gada decembrim Apvienotās Karalistes rezidentes
         sabiedrības Essilor Limited Francijas rezidentei sabiedrībai – Essilor International SA izmaksātās dividendes.Essilor Limited attiecīgajā laika posmā bija 100 % apmērā Essilor International SA piederošs meitas uzņēmums; 3) laika posmā no 1993. gada līdz 1994. gadam Apvienotās Karalistes rezidentes sabiedrības BMW (UK) Ltd Nīderlandes rezidentei sabiedrībai – BMW Holding BV izmaksātās dividendes. Attiecīgajā laika posmā BMW (UK) Ltd bija pilnībā BMW Holding BV piederošs meitas uzņēmums, kurš savukārt bija Vācijas rezidentei sabiedrībai BMW AG 100 % apmērā tieši piederošs meitas uzņēmums. Attiecīgajā laika posmā BMW Holding BV akcijas nekotēja Nīderlandes biržā; un 4) laika posmā no 1995. gada līdz 1998. gadam Apvienotās Karalistes rezidentes sabiedrības
         Sony United Kingdom Ltd Nīderlandes rezidentei sabiedrībai Sony Europe Holdings BV izmaksātās dividendes, kurai Sony United Kingdom Ltd bija 100 % apmērā piederošs meitas uzņēmums. Savukārt Sony Europe Holdings BV piederēja Japānas rezidentei sabiedrībai.
      
      23.      Pēc 2004. gada 9. jūnija tiesas sēdes un ar prasītāju pamata lietā un Inland Revenue [Nodokļu Administrācijas] piekrišanu High Court of Justice of England and Wales (Chancery Division) saskaņā ar EKL 234. pantu nolēma apturēt tiesvedību un uzdot Tiesai šādus prejudiciālus jautājumus:
      
      “1) Vai EKL 43. vai 56. pantam (kopskatā ar EKL 57. un 58. pantu) (vai pirms tiem spēkā esošajiem noteikumiem) pretrunā ir
         tas, ka:
      
               a)     dalībvalsts A (piemēram, Apvienotā Karaliste):
      i)      ievieš un patur spēkā tiesību aktus, kas sniedz tiesības uz pilnīgu nodokļa atlaidi par dividendēm (“attiecīgās dividendes”),
         kuras dalībvalsts A rezidente sabiedrība izmaksā fiziskajām personām akcionāriem, kas ir dalībvalsts A rezidenti;
      
      ii)      piemēro konvencijās par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu, kas noslēgtas ar citām dalībvalstīm un trešām valstīm, paredzēto
         noteikumu, kas sniedz tiesības uz pilnīgu nodokļa atlaidi (no kā atskaita nodokli atbilstoši šīm konvencijām), par attiecīgajām
         dividendēm, kuras izmaksātas fiziskām personām – šo citu dalībvalstu un trešo valstu rezidentiem akcionāriem,
      
      bet nesniedz tiesības uz nodokļa atlaidi (pilnīgu vai daļēju) par attiecīgajām dividendēm, kuras dalībvalsts A (piemēram,
         Apvienotās Karalistes) rezidents meitas uzņēmums izmaksā dalībvalsts B (piemēram, Vācijas) rezidentam mātes uzņēmumam, ne
         saskaņā ar valsts tiesību noteikumiem, ne saskaņā ar konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu, kas noslēgta starp
         šīm divām valstīm?
      
               b)     dalībvalsts A (piemēram, Apvienotā Karaliste) piemēro konvencijas par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu noteikumu, kas
         piešķir tiesības uz daļēju nodokļa atlaidi par attiecīgajām dividendēm, kuras ir izmaksātas dalībvalsts C (piemēram, Nīderlandes)
         rezidentam mātes uzņēmumam, bet nesniedz tādas tiesības dalībvalsts B (piemēram, Vācijas Federatīvās Republikas) rezidentam
         mātes uzņēmumam, ja konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu, kas noslēgta starp dalībvalsti A un dalībvalsti B,
         neietver noteikumus par daļēju nodokļa atlaidi;
      
               c)     dalībvalsts A (piemēram, Apvienotā Karaliste) nesniedz tiesības uz daļēju nodokļa atlaidi par attiecīgajām dividendēm sabiedrībai,
         kura ir dalībvalsts C (piemēram, Nīderlandes) rezidente un kuru kontrolē dalībvalsts B (piemēram, Vācijas Federatīvās Republikas)
         rezidente sabiedrība, ja dalībvalsts A piemēro konvencijas par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu noteikumus, kas piešķir
         šādas tiesības:
      
      i)      dalībvalsts C rezidentēm sabiedrībām, kuras kontrolē dalībvalsts C rezidenti;
      ii)      dalībvalsts C rezidentēm sabiedrībām, kuras kontrolē dalībvalsts D (piemēram, Itālijas) rezidenti, ja konvencija par nodokļu
         dubultās uzlikšanas novēršanu starp dalībvalsti A un dalībvalsti D ietver noteikumu, ar ko par attiecīgajām dividendēm piešķir
         daļēju nodokļa atlaidi;
      
      iii)      dalībvalsts D rezidentēm sabiedrībām neatkarīgi no tā, kas kontrolē šīs sabiedrības?
               d)     vai uz pirmā jautājuma c) apakšpunktu ir jāatbild citādāk, ja dalībvalsts C rezidenti sabiedrību kontrolē nevis dalībvalsts B
         rezidente sabiedrība, bet trešās valsts rezidente sabiedrība?
      
      2) Ja atbilde uz visu pirmo jautājumu no a) līdz c) apakšpunktam vai uz jebkādu tā daļu ir apstiprinoša, tad kādi Kopienu
         tiesību principi ir noteikti attiecībā uz tiesībām un tiesiskajiem aizsardzības līdzekļiem, kas ir pieejami šajos jautājumos
         minētajos apstākļos? Un it īpaši:
      
               a)     vai dalībvalstij A ir pienākums izmaksāt:
      i)      pilnīgu nodokļa atlaidi vai tai ekvivalentu summu vai
      ii)      daļēju nodokļa atlaidi vai tai ekvivalentu summu, vai
      iii)      pilnīgu vai daļēju nodokļa atlaidi, vai tai ekvivalentu summu:
      –      jebkādu papildu ienākuma nodokli (neto), kas jāmaksā vai kas būtu jāmaksā, ja attiecīgajam prasītājam izmaksātajām dividendēm
         būtu piemērota nodokļa atlaide,
      
      –      šādu nodokli (neto), kas aprēķināts, balstoties uz kādu citu pamatu;
               b)     kam šis maksājums būtu jāmaksā:
      i)      attiecīgajam mātes uzņēmumam dalībvalstī B vai dalībvalstī C vai
      ii)      attiecīgajam meitas uzņēmumam dalībvalstī A;
               c)     vai tiesības uz šādu maksājumu nozīmē:
      i)      tiesības saņemt nepamatoti samaksāto summu atmaksu tādējādi, ka atmaksa izriet no EKL 43. un/vai 56. pantā paredzētajām tiesībām
         vai ir to papildinājums, un/vai
      
      ii)      tiesības saņemt kompensāciju vai zaudējumu atlīdzību tādējādi, ka jāizpilda [1996. gada 5. marta] spriedumā [apvienotajās
         lietās C‑46/93 un C‑48/93 Brasserie du Pecheur un Factortame, Recueil, I‑1029. lpp.] paredzētie nosacījumi zaudējumu atlīdzināšanai, un/vai
      
      iii)      tiesības atgūt nepamatoti liegtu priekšrocību un, ja tā, tad:
      –      vai šādas tiesības izriet no EKL 43. un/vai EKL 56. pantā paredzētajām tiesībām vai ir to papildinājums, vai
      –      ir jāizpilda [iepriekš minētajā] spriedumā [apvienotajās lietās Brasserie du Pecheur un Factortame] paredzētie nosacījumi zaudējumu atlīdzināšanai, vai
      
      –      jāizpilda kādi citi nosacījumi;
               d)     vai atbilde uz iepriekšminēto otrā jautājuma c) apakšpunktu ir citādāka, ja saskaņā ar dalībvalsts A tiesisko regulējumu prasības
         tiek celtas kā prasības par atmaksu vai ja tās tiek celtas vai tās ir jāceļ kā prasības par zaudējumu atlīdzību;
      
               e)     vai, lai saņemtu zaudējumu atlīdzināšanu, ir nepieciešams, lai sabiedrība, kas ceļ prasību, pierādītu, ka tā vai tās mātes
         uzņēmums būtu lūdzis sniegt nodokļa atlaidi (pilnīgu vai daļēju, atkarībā no lietas), ja tas būtu zinājis, ka saskaņā ar Kopienu
         tiesībām tam bija uz to tiesības;
      
               f)     vai atbilde uz otrā jautājuma a) apakšpunktu ir citādāka, ja saskaņā ar [iepriekš minēto] spriedumu [lietā Metallgesellschaft u.c.] attiecīgajam dalībvalsts A rezidentam meitas uzņēmumam atmaksu varēja veikt vai tam principā varētu būt tiesības saņemt
         sabiedrību ienākuma nodokļa avansa maksājuma atmaksu par attiecīgajam mātes uzņēmumam dalībvalstī B vai dalībvalstī C izmaksāto
         dividendi;
      
               g)     kādus ieteikumus, ja vispār, Eiropas Kopienu Tiesa uzskata par atbilstošiem šajās lietās, un kādi ir apstākļi, kurus valsts
         tiesai būtu jāņem vērā, nosakot, vai pastāv pietiekami būtisks pārkāpums [iepriekš minētā] sprieduma [apvienotajās lietās
         Brasserie du Pecheur un Factortame] izpratnē, īpaši par jautājumu, vai, ņemot vērā pastāvošo judikatūru par attiecīgo Kopienas tiesību noteikumu interpretāciju,
         šis pārkāpums bija attaisnojams?”
      
      24.      Saskaņā ar Kopienu Tiesas Reglamenta 103. panta 4. punktu rakstveida apsvērumus sniedza prasītājas pamata lietā, Apvienotās
         Karalistes valdība un Inland Revenue, Īrija un Komisija, kā arī Somijas, Vācijas, Nīderlandes un Itālijas valdības. Tiesas sēde notika 2005. gada 22. novembrī,
         tajā piedalījās prasītājas, Apvienotās Karalistes valdība un Inland Revenue, kā arī Komisija, Īrija un Vācijas, Francijas un Nīderlandes valdības.
      
      IV – Juridiskais pamatojums
      A –    1. jautājuma a) apakšpunkts
      25.      Ar pirmā jautājuma a) apakšpunktā minēto jautājumu valsts tiesa būtībā jautā, vai, ja tāda dalībvalsts kā Apvienotā Karaliste
         piešķir tiesības uz pilnīgu nodokļa atlaidi par dividendēm, kuras Apvienotās Karalistes rezidentes sabiedrības izmaksā Apvienotās
         Karalistes rezidentēm fiziskām personām akcionāriem, un ja CDI to paredz (dividendes apliek ar nodokli atbilstoši šajā CDI paredzētajam) attiecībā uz noteiktu trešo valstu un citu dalībvalstu rezidentēm fiziskām personām, EKL 43. vai EKL 56. pants
         nosaka Apvienotajai Karalistei attiecināt daļēju vai pilnīgu nodokļa atlaidi arī attiecībā uz dividendēm, kuras Apvienotās
         Karalistes rezidents meitas uzņēmums izmaksā Apvienotās Karalistes nerezidentam mātes uzņēmumam.
      
      1)      EKL 43. panta un/vai EKL 56. panta piemērošana
      26.      Tā kā valsts tiesa savā pirmajā jautājumā ir atsaukusies uz EKL 43. pantu un EKL 56. pantu, pirmkārt, ir jāapskata jautājums
         par šo pantu piemērojamību šajā lietā. Principā šis jautājums ir svarīgs divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, ja EKL 43. pants ir piemērojams
         tikai ierobežojumiem brīvībai veikt uzņēmējdarbību starp dalībvalstīm, EKL 56. pants aizliedz arī visus kapitāla aprites ierobežojumus
         dalībvalstu un trešo valstu starpā. Otrkārt, EKL 56. panta piemērošanas joma laikā atšķiras no EKL 43. panta piemērošanas
         jomas: EKL 56. pants stājās spēkā un tieši radīja sekas faktiski 1994. gada 1. janvārī, turklāt attiecībā uz trešajām valstīm
         uz to attiecas “apturēšanas” jeb standstill klauzula (EKL 57. pants) (lai arī princips par kapitāla brīvu apriti jau bija ieviests ar Padomes Direktīvu 88/361/EEK) (27).
      
      27.      Pēc manām domām, šajā gadījumā attiecīgie Apvienotās Karalistes tiesību akti principā var ietilpt EKL 43. panta vai EKL 56. panta
         jomā atkarībā no konkrētā prasītāja dalības veida attiecīgajā Apvienotās Karalistes rezidentē sabiedrībā. Tiesa nemainīgi
         ir uzskatījusi, ka vienā dalībvalstī nodibināta sabiedrība, kurai pieder kapitāla daļas citā dalībvalstī dibinātā sabiedrībā,
         ar ko tai ir ļauts “īstenot noteiktu ietekmi uz šīs sabiedrības lēmumiem” un “noteikt tās darbību”, īsteno savas tiesības
         veikt uzņēmējdarbību (28). Tādējādi, runājot par Apvienotās Karalistes nerezidentēm sabiedrībām, kuru dalība atbilst šim kritērijam, ir jāizsver Apvienotās
         Karalistes tiesību aktu saderība ar EKL 43. pantu.
      
      28.      Lai arī šī kritērija piemērošana ietilpst valstu tiesu kompetencē pēc tam, kad tās ir izanalizējušas prasības cēlējas sabiedrības
         apstākļus, no rīkojuma par prejudiciālā jautājuma uzdošanu skaidri izriet, ka noteiktas lietas, starp kurām ir izmēģinājuma
         lietas, ir klasificējamas šajā kategorijā (29). Ir jāatzīmē, ka, lai arī šīs brīvības īstenošana no šo sabiedrību puses acīmredzami nozīmē arī kapitāla brīvu apriti uz
         Apvienoto Karalisti, meitas uzņēmuma nodibināšanas gadījumā, pēc manām domām, runa ir par netiešām brīvības veikt uzņēmējdarbību
         sekām. Šajā sakarā jāatsaucas uz ģenerāladvokāta Albēra [Alber] secinājumiem lietā Baars, kuros bija teikts, ka “tieša brīvības veikt uzņēmējdarbību apdraudējuma gadījumā, kas netieši izraisa kapitāla plūsmas samazināšanos
         starp dalībvalstīm sakarā ar šķērsli veikt uzņēmējdarbību, ir piemērojami vienīgi tie noteikumi, kas attiecas uz brīvību veikt
         uzņēmējdarbību” (30). Tādējādi attiecībā uz šādām sabiedrībām prioritāri ir piemērojams EKL 43. pants.
      
      29.      To Apvienotās Karalistes nerezidenšu sabiedrību gadījumā, kurām Apvienotās Karalistes rezidentē sabiedrībā pieder daļas, kas
         tai neļauj “īstenot noteiktu ietekmi uz lēmumiem” minētajā sabiedrībā, nedz arī ļauj noteikt tās darbību, ir jāizvērtē Apvienotās
         Karalistes tiesību aktu saderība ar EKL 56. pantu. Šajā ziņā jāatzīmē, ka attiecīgie tiesību akti šajā lietā skaidri attiecas
         uz to, ko var apzīmēt par “kapitāla apriti”. Līgumā šis jēdziens nav definēts, bet Tiesa ir uzskatījusi, ka, ciktāl dividenžu
         saņemšana pati par sevi nevar būt “kapitāla aprite”, tomēr šāda saņemšana noteikti nozīmē dalību jaunos vai pastāvošos uzņēmumos,
         kas ir kapitāla aprite (31).
      
      30.      Tādēļ principā, tā kā šajā gadījumā runa ir par kolektīvo prasību un Tiesā nav norādīts dažādo prasītāju dalības nianses un
         veids, ir jāpārbauda Apvienotās Karalistes tiesību aktu saderība ar EKL 43. pantu un EKL 56. pantu. Tomēr šajā gadījumā abu
         šo pantu piemērošana noved pie vienāda rezultāta un izvirza vienādus jautājumus. Līdz ar to, lai arī turpmāk tiks pārbaudīta
         tikai EKL 43. panta piemērošana, tāda pat argumentācija attiecas uz EKL 56. panta piemērošanu.
      
      2)      Saderība ar EKL 43. pantu
      31.      Kā es atzīmēju iepriekš, šajā lietā tiek risināts jauns jautājums: ņemot vērā iepriekš izklāstīto valsts tiesisko regulējumu,
         vai EKL 43. pants nosaka pienākumu Apvienotajai Karalistei piešķirt nodokļu atlaides par no valsts izejošām dividendēm. Pēc
         manām domām, uz šo jautājumu ir jāatbild noliedzoši. Lai skaidri un izsmeļoši varētu izskaidrot tā iemeslus, ir jāatgādina
         principi, kas ir pamatā normu par brīvu apriti piemērošanai tiešo nodokļu jomā.
      
      a)      EKL 43. panta piemērošana attiecībā uz normām tiešo nodokļu jomā: ievads
      32.      Šajā gadījumā, analizējot EKL 43. panta piemērošanas jomu, jāsāk ar atgādinājumu, ka principā tiešie nodokļi ietilpst dalībvalstu
         kompetencē. Ir zināms, ka šajā jomā saskaņošana ir iespējama tikai ar tādiem tiesību aktiem, kas pieņemti, pamatojoties uz
         EKL 94. pantu, kurš paredz vienprātīgu Padomes lēmumu, lai tiesību aktus varētu pieņemt (32), un līdz šim laikam attiecīgajā jomā ir tikai ļoti nedaudzi Kopienu tiesību akti (33).
      
      33.      Neskatoties uz to, Tiesas parastais formulējums ir – “kaut arī tiešo nodokļu jautājumi ietilpst dalībvalstu kompetencē, tomēr
         tām šī kompetence ir jārealizē, ievērojot Kopienu tiesības” (34). Acīmredzami, tas ietver pienākumu izpildīt EKL 43. panta prasības, kas aizliedz radīt ierobežojumus dalībvalsts pilsonim,
         kurš veic uzņēmējdarbību šīs dalībvalsts teritorijā, veidot pārstāvniecības, filiāles vai meitas uzņēmumus. Saskaņā ar EKL 43. panta
         2. punktu brīvība veikt uzņēmējdarbību ietver arī tiesības dibināt un vadīt uzņēmumus dalībvalstī ar tādiem pašiem nosacījumiem,
         kādus šī valsts paredz saviem pilsoņiem. Atbilstoši EKL 48. pantam brīvība veikt uzņēmējdarbību attiecībā uz sabiedrībām,
         kas izveidotas atbilstoši dalībvalsts tiesību aktiem un kuru juridiskā adrese, galvenā administrācija [vadība] vai galvenais
         uzņēmums atrodas Kopienā, ietver tiesības veikt savu darbību attiecīgajā dalībvalstī ar meitas uzņēmuma, filiāles vai pārstāvniecības
         starpniecību (35).
      
      34.      Saskaņā ar Tiesas pastāvīgo judikatūru minētais ierobežojumu aizliegums nozīmē, ka ar valsts nodokļu pasākumiem, kas aizliedz
         vai traucē īstenot brīvību veikt uzņēmējdarbību, tiek pārkāpts EKL 43. pants, ja vien tie nav pamatojami ar imperatīviem vispārēju
         interešu iemesliem. Turklāt ierobežojuma piemērošanai ir jābūt piemērotai, lai nodrošinātu tās mērķu sasniegšanu, un tādai,
         kas nepārsniedz to, kas šajā nolūkā vajadzīgs (36).
      
      35.      Tiesa bieži ir izmantojusi diskriminācijas terminoloģiju EKL 43. panta kontekstā, kas piemērota dažādiem nodokļu pasākumiem.
         Tā loģiski uzskatīja, ka EKL 43. pants aizliedz visa veida diskrimināciju, vai tā būtu tieša (proti, pasākumi, ar kuriem atklāti
         tiek noteiktas atšķirības nacionalitātes dēļ) vai netieša jeb “slēpta” diskriminācija (proti, pasākumi, kas arī ir vienādi
         piemērojami tiesībās, bet kuriem ir faktiska diskriminējoša iedarbība) (37). Šajā ziņā Tiesa ir definējusi diskriminācijas jēdzienu kā “dažādu normu piemērošan[u] vienādās situācijās [..] vai vienādas
         normas piemērošan[u] dažādām situācijām” (38).
      
      36.      Rūpīgas analīzes rezultātā varu secināt, ka tiešo nodokļu jomā starp abiem formulējuma veidiem, proti, “ierobežojumu” un “diskrimināciju”
         reāli nav atšķirības. Tomēr ir būtiski ir nodalīt abas termina “ierobežojums” nozīmes, runājot par normām tiešo nodokļu jomā.
      
      37.      Pirmais attiecas uz ierobežojumiem, kas neizbēgami izriet no valstu nodokļu sistēmu līdzāspastāvēšanas. Tā kā dalībvalstīm
         pašreiz Kopienu tiesības paredz kompetenci šajā jomā Eiropas Savienībā, tiešie nodokļi tiek regulēti ar dažādu atsevišķu nodokļu
         sistēmu palīdzību. Konkrēts neizdevīgs stāvoklis ir sabiedrībām, kuras veic pārrobežu aktivitātes, kas tieši vai netieši izriet
         no sistēmu pretstatījuma un tostarp: 1) no administratīvo izdevumu pastāvēšanas sakarā ar kumulatīvo norādījumu izpildi, kas
         ir jāievēro sabiedrībām ar pārrobežu darbību; 2) atšķirību esamība starp valstu nodokļu sistēmām un 3) vajadzība sadalīt kompetenci
         nodokļu jomā, kas nozīmē ar nodokli apliekamās summas sadalīšanu. Turpmāk katrs no šiem jautājumiem tiks apskatīts detalizēti.
      
      38.      Patiešām, no vispārīga viedokļa raugoties, šīs sekas var “ierobežot” pārrobežu darbību. Tomēr, kaut arī Tiesa to izmanto savā
         judikatūrā, termina “ierobežojums” izmantošana šajā kontekstā ir maldinoša. Patiesībā šajā gadījumā galvenais jautājums ir
         saimnieciskās darbības traucējumi, kas izriet no tā, ka dažādām tiesību sistēmām ir jāpastāv līdzās. Noteiktos gadījumos šie
         traucējumi rada neizdevīgu situāciju atsevišķiem uzņēmējiem; citos gadījumos tie rada priekšrocības. Ja pirmajā gadījumā šie
         traucējumi ir “ierobežojoši”, tad otrajā gadījumā tie veicina pārrobežu uzņēmējdarbības veikšanu. Lai arī Tiesa parasti saskaras
         ar to, ko var kvalificēt par “kvazi–ierobežojumiem”, kas izriet no šiem traucējumiem, nevajadzētu aizmirst, ka, no otras puses,
         no pārrobežu uzņēmējdarbības veikšanas izriet īpašas priekšrocības. Šajā pēdējā gadījumā attiecīgais nodokļa maksātājs parasti
         neatsaucas uz Kopienu tiesībām.
      
      39.      Šo kvazi–ierobežojumu iemesli un raksturs nozīmē, ka tos var novērst tikai Kopienas likumdevējs, Eiropas Savienības mērogā
         ieviešot viendabīgu risinājumu, proti – Eiropas Savienības mēroga nodokļu sistēmu. Neesot Eiropas Savienības mēroga risinājumam,
         šie kvazi–ierobežojumi ir jāuzskata par tādiem, kuriem EKL 43. pants nav piemērojams. Jāpiebilst, ka tiesas iejaukšanās būtībā
         ir ierobežota un fragmentāra. Tādējādi Tiesai ir jābūt piesardzīgai, sniedzot atbildi uz jautājumiem, kas tai ir iesniegti
         izskatīšanai, kuros tiek risināti sistemātiska rakstura jautājumi. Likumdevējs atrodas labākā situācijā šādu jautājumu izspriešanai,
         it īpaši tad, kad ar tiem tiek izvirzīti nodokļu politikas un ekonomiskie apsvērumi.
      
      40.      Savukārt ierobežojuma otrā nozīme norāda uz to, ko var kvalificēt par “reāliem” ierobežojumiem: proti, ierobežojumi, kas pārsniedz
         no valstu nodokļu sistēmas līdzāspastāvēšanas neizbēgami izrietošo, kas ietilpst EKL 43. panta piemērošanas jomā. Patiešām
         – kā tas ir paskaidrots turpmāk – tiešās nodokļu kompetences noteicošā kritērija balstīšana uz rezidenci vai izcelsmi nozīmē,
         ka būtībā visi “reālie” ierobežojošie valsts tiešie nodokļu pasākumi praksē arī ir kvalificējami par tieši vai netieši diskriminējošiem
         pasākumiem (39).
      
      41.      Tagad sīkāk jāaplūko atšķirība starp kvazi–ierobežojošiem un diskriminējošiem pasākumiem [attiecīgi b) un c) apakšpunkts].
      
      b)      Valstu nodokļu sistēmu līdzāspastāvēšanas neizbēgamās ierobežojošās sekas
      i)      Lielāka atbildība saistībā ar administratīvo norādījumu ievērošanu
      42.      Pirmās atšķirīgu valstu nodokļu sistēmu pretstatījuma sekas ir tās, ka katrā sistēmā – tikai no administratīvā viedokļa –
         ir sava nodokļu iestāde, sava nodokļu deklarēšanas procedūra un savas noteikta veida šo nodokļa deklarāciju pārbaudes (ja
         tās ir nepieciešamas). Līdz ar to pārrobežu darbības veicošajiem uzņēmējiem no paša sākuma ir lielāka atbildība saistībā ar
         administratīvo norādījumu ievērošanu nekā tiem uzņēmējiem, kuri savu darbību veic tikai vienā dalībvalstī (40).
      
      ii)    Atšķirību esamība
      43.      Atšķirīgu valstu nodokļu sistēmu līdzāspastāvēšanas otrās sekas ir atšķirību vai variāciju starp šīm sistēmām pastāvēšana.
         Šo atšķirību neizbēgamais raksturs ir acīmredzams: valstu nodokļu sistēmas ir piemērotas īpašiem attiecīgajā laika posmā dalībvalstī
         pastāvošiem makroekonomiskiem apstākļiem. Pašreizējā valstu ekonomiku integrācijas stadijā šie apstākļi būtiski atšķiras starp
         dalībvalstīm. Piemēram, atšķiras liels skaits nozīmīgu ražošanas rādītāju starp dalībvalstīm (piemēram, dalībvalstu darba
         tirgus un kapitāla tirgus uzbūve un lielums). Dalībvalstis ar lielu darba spēku salīdzinājumā ar kapitāla lielumu var, piemēram,
         izvēlēties uzlikt lielākus nodokļus darbaspēkam, nevis kapitālam.
      
      44.      Tāpat ekonomiskās politikas izvēle var būtiski atšķirties starp dalībvalstīm. Šī izvēle atspoguļojas, piemēram, nodokļa likmēs:
         dalībvalstis var izvēlēties uzlikt salīdzinoši lielākus nodokļus, lai nodrošinātu vairāk un labākus sabiedriskos pakalpojumus,
         vai tādēļ, ka tās vēlas vairāk sadalīt ienākumus sabiedrības zemākajiem slāņiem. Katra šī izvēle ir politisks lēmums, kas
         ir pamatā dalībvalstu tiešo nodokļu kompetencei. Savukārt šī izvēle var būt rādītājs, kas veicina citas atšķirības starp valstu
         nodokļu sistēmām, tādas kā koncepcija par ekonomiskās dubultās aplikšanas ar nodokli novēršanu – piemēram, valstis ar nosacīti
         zemākām nodokļa likmēm var izvēlēties klasisko sistēmu dubultās aplikšanas ar nodokli novēršanai, turpretī valstis ar augstāku
         nodokļa likmi var dot priekšroku ieskaita sistēmai.
      
      45.      Līdz ar to, ja vien nenotiek lielāka valstu ekonomiku integrācija ES, ir loģiski, ka dalībvalstu tiešo nodokļu sistēmu uzbūve
         un saturs, kā arī nodokļu likmes ir ļoti atšķirīgas.
      
      46.      Šo atšķirību esamībai ir neizbēgami traucējoša ietekme uz ieguldījumiem, nodarbinātību un – sabiedrību un pašnodarbināto personu
         gadījumā – uz lēmumiem par uzņēmējdarbību. Acīmredzami atšķirības starp dalībvalstīm faktiskajā ekonomisko darbību aplikšanas
         ar nodokli līmenī, kā arī nodokļu administratīvā maksāšanas pienākuma un valstu nodokļu režīmu uzbūves līmenī ietekmē ekonomiskās
         darbības vietas izvēli. Tomēr, kā Tiesa ir nesen apstiprinājusi spriedumā lietā Schempp un kā es esmu uzsvēris savos secinājumos lietā Schempp, iespējamie traucējumi, kas izriet vienīgi no atšķirībām starp nodokļu sistēmām, neietilpst Līguma noteikumu par brīvu apriti
         piemērošanas jomā. Tajā lietā par prasību saskaņā ar Līguma noteikumiem par pilsonību Tiesa atgādināja, ka “Tiesa jau ir nospriedusi,
         ka Līgums negarantē Savienības pilsonim, ka viņa darbības pārcelšana uz citu dalībvalsti nevis to, kurā viņš dzīvoja līdz
         tam, neietekmēs aplikšanu ar nodokļiem. Ņemot vērā starp dalībvalstīm pastāvošās normu atšķirības šajā jautājumā, šāda pārcelšana
         saistībā ar netiešo aplikšanu ar nodokļiem atkarībā no apstākļiem pilsonim var būt vairāk vai mazāk izdevīga vai neizdevīga” (41). Tieši šis pats princips attiecas uz prasībām saskaņā ar EKL 43. pantu. Tādējādi no atšķirībām vai nesaskaņām starp divu
         vai vairāku dalībvalstu nodokļu sistēmām izrietošie šķēršļi brīvībai veikt uzņēmējdarbību neietilpst EKL 43. panta jomā. Tiem
         ir pretēja daba no diskriminācijas izrietošiem šķēršļiem, kas rodas tikai vienas nodokļu sistēmas normu rezultātā (42).
      
      47.      Ir vērts pieminēt, ka, pat ja no atšķirībām izrietošie ierobežojumi neietilpst Līguma noteikumu par brīvu apriti piemērošanas
         jomā, tas nenozīmē, ka tie principā neietilpst Līguma piemērošanas jomā vispār. Drīzāk dalībvalstu kompetence tiešo nodokļu
         jomā, pirmkārt, ir pakļauta saskaņošanas pasākumiem atbilstoši EKL 94. pantam un, otrkārt, Komisijas īstenotajiem pasākumiem
         saskaņā ar EKL 96. vai 97. pantu, lai cīnītos pret konkurences nosacījumus ietekmējošiem traucējumiem (43).
      
      iii) Kompetences nodokļu jomā sadalījums (ar nodokli apliekamās summas sadalīšana)
      48.      Fakta, ka tiešās nodokļu sistēmas ir valsts sistēmas, trešās ierobežojošās sekas ir vajadzība sadalīt kompetenci nodokļu jomā
         pār pārrobežu uzņēmēju ienākumiem (ar nodokli apliekamās summas sadalīšana). Tāpat kā atšķirību gadījumā šie ierobežojumi
         ir jānošķir no diskriminācijas, jo tie izriet ne tikai no vienas nodokļu sistēmas normām, bet no divu atšķirīgu kompetenču
         nodokļu jomā līdzāspastāvēšanas (proti, atbildību par neizdevīgo situāciju nodokļu jomā nevar noteikt tikai vienai nodokļu
         sistēmai). Tomēr, kā tas nav atšķirību gadījumā, šie ierobežojumi turpinās pastāvēt pat tad, ja valstu nodokļu sistēmas būs
         pilnībā vienādas to uzbūves un satura ziņā.
      
      49.      Šāda veida ierobežojuma raksturu var izskaidrot gluži vienkārši. Acīmredzami pārrobežu uzņēmējiem valstu nodokļu sistēmu līdzāspastāvēšana
         nozīmē, ka ir jānosaka šo sistēmu mijiedarbības noteikumi. Tostarp valstij ir jāizvēlas kritērijs, pēc kura tā nosaka, uz
         kuru daļu no uzņēmēja ienākumiem attiecas to kompetence nodokļu jomā. Pašreizējā starptautisko nodokļu tiesību situācijā viena
         no nozīmīgākajām metodēm kompetences sadalīšanai nodokļu jomā ir balstīta uz atšķirību starp “rezidences valsti” (rezidentu
         aplikšana ar nodokli) un “izcelsmes valsti” (nerezidentu aplikšana ar nodokli) (44).
      
      50.      Gadījumā, kad ar nodokli apliek rezidences valstī, nodokļa maksātāja rezidences valstij principā ir kompetence nodokļu jomā
         pār tā kopējiem ienākumiem (“ienākuma pasaulē” aplikšana ar nodokli). Šīs kompetences pamatā esošais galvenais iemesls ir
         tāds, ka tieši rezidences valstī nodokļa maksātājs izmanto lielāko daļu savu iespēju (piemēram, sabiedriskos pakalpojumus,
         sociālo nodrošinājumu, infrastruktūru). Savukārt gadījumā, kad ar nodokli apliek [ienākuma] izcelsmes valstī, nerezidenta
         valstij ir kompetence nodokļu jomā tikai pār to nerezidenta ienākumu daļu, kas ir iegūta izcelsmes valsts teritorijā (aplikšanas
         ar nodokli “teritorijas” princips). Tā galvenais iemesls ir tāds, ka izcelsmes valsts nodrošina “ekonomisko iespēju” gūt šos
         ienākumus.
      
      51.      Šāda kompetences nodokļu jomā sadalījuma rezultātā uzņēmējs, kas saņem ārvalsts izcelsmes ienākumus, var, nepastāvot noteikumiem
         par prioritāti starp atbilstīgajām valstīm, būt pakļauts juridiskajai dubultajai aplikšanai ar nodokli. Saskaņā ar starptautiskajām
         nodokļu tiesībām vispārēji pieņemtais noteikums par aplikšanas ar nodokli prioritāti ir “izcelsmes valsts tiesības”: proti,
         aplikšanas ar nodokli prioritāte pār izcelsmes valsts ienākumu ir izcelsmes valsts ziņā. Ja ir jāatvieglo juridiskā dubultā
         aplikšana ar nodokli, tas principā ir jādara mītnes valstij, kura var izvēlēties, vai un kā tā vēlas sniegt šādu atvieglojumu (45). Piemēram, valsts var izvēlēties atvieglot juridisko dubulto aplikšanu ar nodokli vienpusēji vai ar CDI, vai arī, izmantojot atbrīvojuma vai atlaides metodi (46). Acīmredzami tādēļ nodalījums starp rezidentiem (rezidences valsts, ienākuma pasaulē aplikšana ar nodokli) un nerezidentiem
         (izcelsmes valsts, ienākuma aplikšana ar nodokli atbilstoši teritorijai) ir izšķirošs pašreizējā dalībvalstu kompetences nodokļu
         jomā sadalījumā, kā tas ir atspoguļots starptautiskajās nodokļu tiesībās.
      
      52.      Saskaņā ar Kopienu tiesībām pilnvaras izvēlēties kritērijus un piešķirt kompetenci nodokļu jomā (kāda tā ir noteikta starptautiskajās
         nodokļu tiesībās) ir pilnībā dalībvalstu ziņā. Pašlaik Kopienu tiesībās nav atrodams alternatīvs kritērijs un pamats jebkāda
         šāda kritērija noteikšanai. Tiesa to ir atzinusi vairākkārt. Piemēram, spriedumā lietā Gilly pēc tam, kad tā bija konstatējusi, ka nodokļu kompetences piešķiršanu, kas balstīta uz pilsonību, pašu par sevi nevar uzskatīt
         par diskriminējošu, Tiesa nolēma, ka šāda nošķiršana “izriet, nepastāvot nekādiem apvienojošiem vai saskaņojošiem pasākumiem,
         kas pieņemti Kopienas kontekstā, it īpaši saskaņā ar Līguma [293.] panta otro ievilkumu, no līgumslēdzēju pušu kompetences
         definēt kritērijus savu pilnvaru sadalei aplikšanas ar nodokli jomā, lai novērstu dubulto aplikšanu ar nodokli. Tāpat nodokļu
         kompetences piešķiršanā dalībvalstīm nav saprātīgi balstīt savus līgumus uz starptautisko praksi un tādu konvencijas modeli,
         kādu noteica ESAO [..]” (47). Līdzīgi Tiesa vairākkārt ir skaidri piekritusi pamata kompetences nodalījuma starp rezidences valsti (pasaulē) un izcelsmes
         valsti (teritorija) saderību ar Kopienu tiesībām (48).
      
      53.      Neskatoties uz to, Tiesa ir nospriedusi, ka nodalījums starp rezidentiem un nerezidentiem ne vienmēr ir pietiekams pamats
         atšķirīgai attieksmei pret nodokļa maksātājiem. Spriedumā lietā Marks & Spencer Tiesa apkopoja savu nostāju šajā jautājumā, norādot, ka “[..] nodokļu tiesībās nodokļa maksātāju rezidence var būt fakts,
         ar ko pamato valsts tiesību normas, ar kurām tiek īstenota atšķirīga attieksme pret nodokļu maksātājiem–rezidentiem un nodokļu
         maksātājiem–nerezidentiem. Tajā pat laikā rezidence ne vienmēr ir nošķiršanu pamatojošais faktors. Faktiski, atzīstot, ka
         uzņēmuma dalībvalsts brīvi var dažādi attiekties tikai tādēļ, ka sabiedrības sēdeklis atrodas citā dalībvalstī, tiktu zaudēta
         EKL 43. panta nozīme [..]. Katrā konkrētajā gadījumā ir jāpārbauda, vai nodokļa atvieglojuma piemērošanai tikai attiecībā
         uz nodokļa maksātājiem–rezidentiem pamatā ir atbilstoši objektīvi faktori, ar ko varētu pamatot atšķirību attieksmē” (49).
      
      54.      No Tiesas argumentācijas šajā lietā ir redzams, ka gadījumā, ja pastāv atšķirīga attieksme, Tiesa detalizēti aplūkos, vai
         pastāv objektīvi iemesli, kas var pamatot šādu atšķirīgu attieksmi. Citiem vārdiem: EKL 43. pants tiek pārkāpts gadījumā,
         ja attiecīgās dalībvalsts piemērotā atšķirīgā attieksme pret tās nodokļa maksātājiem neizriet tieši un loģiski no tiesībām
         – pašreizējā Kopienu tiesību attīstības stadijā – piemērot pārrobežu situācijām tādus pienākumus nodokļu jomā, kas atšķiras
         no tiem, ko piemēro pilnībā iekšējām situācijām. Šajā ziņā ir svarīgi atzīmēt, ka tie uzņēmēji, kuri izmanto savas tiesības
         uz [kapitāla] brīvu apriti, principā zina par atšķirībām starp valstu nodokļu tiesību normām, kuras uz tiem attiecas, kā arī
         par atbilstīgo kompetenču nodokļu jomā sadali, pamatojoties uz CDI. Ņemot vērā iepriekš minēto, rodas šāds jautājums: Kādi ir pienākumi, kas ir saistoši dalībvalstij saskaņā ar EKL 43. pantu?
      
      c)      Ierobežojumi, uz kuriem attiecas EKL 43. pants
      55.      Atkārtošu, ka, ja brīvības veikt uzņēmējdarbību ierobežojums pilnībā izriet no divu valstu nodokļu administrācijas līdzāspastāvēšanas,
         no atšķirībām starp valstu nodokļu sistēmām vai no kompetences nodokļu jomā sadalījuma starp divām nodokļu sistēmām (kvazi–ierobežojums),
         uz to nebūtu jāattiecas EKL 43. panta piemērošanas jomai. Savukārt uz “reāliem ierobežojumiem”, tādiem kā brīvības veikt uzņēmējdarbību
         ierobežojumi, kas ir plašāki par tiem, kuri neizbēgami izriet no valstu nodokļu sistēmu pastāvēšanas, attiecas EKL 43. panta
         aizliegums, ja vien tie nav pamatoti. Saskaņā ar iepriekš izmantoto terminoloģiju, lai uz neizdevīgu attieksmi nodokļu jomā
         varētu attiecināt EKL 43. pantu, tās pamatā ir jābūt diskriminācijai, kura izriet no vienas nodokļu iestādes uzliktajiem noteikumiem,
         nevis no atšķirībām vai kompetences sadalījuma nodokļu jomā starp (divām vai vairākām) dalībvalstu nodokļu sistēmām.
      
      56.      Kā jau atgādināju iepriekš, Tiesa ir nospriedusi, ka diskriminācija ir “dažādu normu piemērošana vienādās situācijās vai vienādas
         normas piemērošana dažādām situācijām” (50).
      
      57.      Pēc manām domām, no tā izriet, ka dalībvalstu pieņemtās kompetences nodokļu jomā sadalīšanas metode, proti, nodalījums starp
         kompetenci nodokļu jomā pasaulē (rezidences valsts) un teritoriāli (izcelsmes valsts), nozīmē, ka diskriminācijas jēdziens
         tiek piemērots citādāk, ja valsts rīkojas kā rezidences vai izcelsmes valsts. Vienkārši, tā kā īstenotās kompetences nodokļu
         jomā raksturs ir būtiski atšķirīgs katrā atsevišķā gadījumā, uzņēmēju, uz kuru attiecas rezidences valsts kompetence, pašu
         par sevi nevar uzskatīt par tādu, kas atrodas salīdzināmā situācijā ar tādu uzņēmēju, kurš ir pakļauts izcelsmes valsts kompetencei,
         un otrādi. Tādējādi EKL 43. pants nosaka valstij divas pienākumu kategorijas atkarībā no kompetences veida, atbilstoši kādai
         tā rīkojas konkrētajā gadījumā.
      
      i)      Rezidences valsts pienākumi atbilstoši EKL 43. pantam
      58.      Galvenais pienākums, kas noteikts tām valstīm, kuras īsteno savu rezidences valsts kompetenci, būtībā ir pret savu rezidentu
         ārvalsts izcelsmes ienākumiem izturēties atbilstoši tam veidam, kādā tā ir sadalījusi tās ar nodokli apliekamo summu. Ciktāl
         tā ir sadalījusi tās ar nodokli apliekamo summu, ietverot šos ārvalsts izcelsmes ienākumus – t.i., izturoties pret to kā pret
         ienākumu, ko apliek ar nodokli, – tas nevar diskriminēt ārvalsts izcelsmes ienākumus salīdzinājumā ar valsts izcelsmes ienākumiem.
         Šis princips ir atspoguļots Tiesas judikatūrā. Tādējādi sabiedrību ienākuma aplikšanas ar nodokli gadījumā Tiesa ir nospriedusi,
         ka:
      
      –        Ciktāl tā izvēlas atvieglot savu rezidentu dividenžu ekonomisko dubulto aplikšanu ar nodokli, rezidences valstij, kurai ir
         kompetence nodokļu jomā pār tās rezidentu ienākumiem pasaulē, attiecībā uz saņemtajām ārvalsts izcelsmes dividendēm ir jānodrošina
         tāds pats atvieglojums kā attiecībā uz valsts izcelsmes dividendēm un šajā nolūkā jāņem vērā sabiedrības ārvalstī samaksātais
         sabiedrību ienākuma nodoklis (51).
      
      –        Līdzīgi gadījumā, ja rezidences valsts piedāvā iespēju atskaitīt iekšējos zaudējumus no iekšējās iepriekšējās vai nākotnes
         peļņas, šo iespēju nevar liegt tikai tāpēc, ka attiecīgā sabiedrība saņem arī ārvalsts izcelsmes ienākumus (52).
      
      –        Turklāt gadījumā, ja valsts atbrīvo grupas ienākumus no pienākuma maksāt ACT par rezidenta meitas uzņēmuma sadalīto peļņu rezidentam mātes uzņēmumam, tai šī iespēja ir jāattiecina uz tiem rezidentiem
         meitas uzņēmumiem, kuri sadala peļņu ārvalsts rezidentiem mātes uzņēmumiem, uz kuru meitas uzņēmumiem pretējā gadījumā attiektos
         ACT (53).
      
      59.      Pretēji tam spriedumā lietā Marks & Spencer Tiesa uzskatīja, ka principā, ciktāl dalībvalsts neīsteno savu kompetenci nodokļu jomā pār rezidenta mātes uzņēmuma nerezidentu
         meitas uzņēmumu, tai nav jāatskaita zaudējumi (54). Citiem vārdiem, ja rezidences valsts ir sadalījusi savu ar nodokli apliekamo summu tā, ka tai nav kompetences nodokļu jomā
         pār viena no tās akcionāru sabiedrības rezidenta ārvalsts meitas uzņēmumu, principā ir loģiski, ka šī valsts atsakās ņemt
         vērā atskaitījumus, kas attiecas uz šiem ārvalsts izcelsmes ienākumiem, nosakot tās rezidenta nodokļa lielumu.
      
      60.      Attiecībā uz fiziskas personas ienākuma aplikšanu ar nodokli Tiesas judikatūrā principā tiek atzīta starptautisko nodokļu
         tiesību norma, saskaņā ar kuru tikai rezidences valstīm saskaņā ar to kompetenci nodokļu jomā pasaulē pilnībā ir jāņem vērā
         darbinieka vai uzņēmēja personīgie apstākļi (55), izņemot, ja un ciktāl izcelsmes valsts to jau nav ņēmusi vērā (piemēram, atbilstoši CDI noteikumiem) (56). Turklāt rezidentiem, kuri veic investīcijas valsts teritorijā, piešķirtās nodokļu atlaides par ieguldījumiem ir jāpiešķir
         arī par veiktajiem pārrobežu ieguldījumiem (57).
      
      61.      Visbeidzot, lai arī rezidences valsts var likumīgi prasīt, lai tie nodokļa maksātāji, kuri nodomājuši patstāvīgi pamest tās
         jurisdikciju, nokārto savu nodokļu situāciju (piemēram, nerealizētā kapitāla pieauguma sakarā ar valsts teritorijas pamešanu
         aplikšana ar nodokli), tā nevar noteikt šādus nodokļus nesamērīgā veidā, ņemot vērā vajadzību nodrošināt nodokļu režīma konsekvenci,
         vai vajadzību novērst ļaunprātīgu izmantošanu (58).
      
      62.      Attiecībā uz rezidences valsts pienākumiem sabiedrību ienākuma nodokļa jomā es vēlos īsi komentēt Tiesas spriedumu lietā Bosal (59). Šajā spriedumā Tiesa atzina, ka pretrunā EKL 43. pantam bija Nīderlandes tiesību norma, kas noteica, ka Nīderlandes rezidenti
         mātes uzņēmumi var vai nu atskaitīt izmaksas saistībā ar to dalību meitas uzņēmuma kapitālā tikai ar nosacījumu, ka šim meitas
         uzņēmumam ir uzliekams nodoklis Nīderlandē, vai nu šīs izmaksas netieši izmantotas peļņas, kas apliekama ar nodokli Nīderlandē,
         gūšanā. Tiesa secinājumus pēc būtības veica, izmantojot trīs pakāpju argumentāciju. Pirmkārt, pēc tam, kad Tiesa secināja,
         ka Nīderlandē noteiktais ierobežojums par izmaksu atskaitīšanu principā bija saderīgs ar direktīvu par mātes un meitas uzņēmumiem (60), Tiesa norādīja, ka šāds ierobežojums “var atturēt” (Nīderlandes) mātes uzņēmumu veikt savu darbību ar citā dalībvalstī nodibinātā
         meitas uzņēmuma starpniecību un tādējādi tas ir šķērslis meitas uzņēmumu dibināšanai EKL 43. panta nozīmē. Otrkārt, Tiesa
         noraidīja iespēju, ka normu var pamatot ar tā saukto “nodokļu konsekvenci” (proti, ar vajadzību saglabāt Nīderlandes nodokļu
         sistēmas konsekvenci). Tiesa uzskatīja, ka šajā gadījumā nebija “tiešas saiknes” starp nodokļu priekšrocības piešķiršanu –
         mātes uzņēmuma tiesībām atskaitīt izmaksas, kas saistītas ar tā dalību savu meitas uzņēmumu kapitālā – un tā meitas uzņēmuma
         nodokļu maksāšanas pienākumu. Šajā ziņā Tiesa minēja spriedumu lietā Baars (61), kurā bija teikts, ka šāda tieša saikne nevar būt tad, ja runa ir par dažāda veida nodokļiem vai attieksmi nodokļu jomā pret
         dažādiem nodokļa maksātājiem. Treškārt, Tiesa noraidīja argumentu, ka teritorijas principa dēļ Nīderlandes mātes uzņēmumu
         ar meitas uzņēmumiem, kas Nīderlandē ir apliekami ar nodokli, un Nīderlandes mātes uzņēmumu ar meitas uzņēmumiem, kas Nīderlandē
         nav apliekami ar nodokli, nevar uzskatīt par “salīdzināmiem” EKL 43. panta nolūkā. Šo jautājumu Tiesa ir tikai pieminējusi
         savā spriedumā lietā Metallgesellschaft u.c. (62) un atzīmējusi, ka, tā kā teritorijas principa piemērošana tās spriedumā lietā Futura Participations un Singer (63) attiecās uz vienas sabiedrības aplikšanu ar nodokli (kas darbojās citā dalībvalstī ar filiāles starpniecību), tad šī lieta
         attiecās uz mātes uzņēmuma un meitas uzņēmuma (proti, divas juridiskas personas, katra no kurām atsevišķi ir apliekama ar
         nodokli) aplikšanu ar nodokli.
      
      63.      Pēc manām domām, šajā spriedumā pietiekami nav atzīta dalībvalstu kompetence attiecībā uz to kompetences nodokļu jomā sadali
         šajā lietā. It īpaši šajā gadījumā jāatsaucas uz Tiesas apgalvojumu, ka tika izpildīts kritērijs par salīdzināmām situācijām.
         Uzskatu, ka analīzē izšķirošs ir tas, ka Nīderlande atbrīvo no aplikšanas ar nodokli visa veida “ienākošo” peļņu no meitas
         uzņēmumiem nerezidentiem. Citiem vārdiem, kompetences sadalījums nodokļu jomā starp Nīderlandi un meitas uzņēmumu rezidences
         dalībvalstīm bija tāds, ka kompetence aplikt ar nodokli ārvalstu meitas uzņēmumu peļņu bija vienīgi pēdējai minētajai – izcelsmes
         valstij. Tādējādi ar šo kompetenču sadalījumu man šķiet pilnībā saderīgi tas, ka Nīderlande piešķir šīs Nīderlandes mātes
         uzņēmuma samaksātās izmaksas saistībā ar ārvalsts meitas uzņēmumu peļņu meitas uzņēmumu dalībvalstij. Citiem vārdiem, šķiet
         skaidri, ka valsts mātes uzņēmuma ar meitas uzņēmumu, kura peļņa ir apliekama ar nodokli šajā dalībvalstī, situācija un mātes
         uzņēmuma ar meitas uzņēmumu, kura peļņa nav apliekama ar nodokli (tā ir atbrīvota) šajā dalībvalstī, situācijas nav salīdzināmas.
         Kopumā tas šķiet esam klasisks atšķirīgās attieksmes piemērs, kas izriet tieši no ar nodokli apliekamās summas sadalīšanas.
         Man šķiet, ka šī Tiesas sprieduma rezultātā netika ņemta vērā dalībvalstu izvēle attiecībā uz kompetences nodokļu jomā sadalījumu
         un aplikšanas ar nodokli prioritāti – izvēle, kura, kā jau minēju iepriekš, ietilpst vienīgi dalībvalstu kompetencē.
      
      64.      Piebildīšu, ka principā sprieduma lietā Bosal rezultāts nozīmē arī to, ka (tās pašas) izmaksas var atskaitīt arī meitas uzņēmuma dalībvalstī. Prezumējot, ka Tiesa nebija
         paredzējusi atļaut “dubulto atvieglojumu”, tomēr tās spriedumā nav nevienas norādes attiecībā uz to, kurai no abām valstīm
         – mātes uzņēmuma vai meitas uzņēmuma valstij – šajā izmaksu atskaitīšanā ir prioritāte aplikt ar nodokli. Patiešām, šis bija
         otrais jautājums ko Hoge Raad der Nederlanden (Nīderlande) [Nīderlandes Augstākā Tiesa] uzdeva šajā lietā, uz kuru Tiesa tieši neatbildēja. Ir pietiekami atzīmēt, kā jau
         minēts iepriekš, ka Kopienu tiesībās nav nekāda pamata šādas kompetences sadalījumam un prioritātei (64).
      
      65.      Kā atsevišķu jautājumu ir svarīgi atzīmēt to, ka spriedumā lietā Marks & Spencer Tiesa attiecībā uz sabiedrību ienākuma nodokli formulēja atkāpi no principa, ka rezidences valstīm ir pienākums pret savu
         rezidentu ārvalsts izcelsmes ienākumiem izturēties atbilstoši veidam, kādā tās ir sadalījušas savu ar nodokli apliekamo summu.
         Tiesa uzskatīja, ka izņēmuma apstākļos, ja pilnībā nepastāv iespēja citas dalībvalsts rezidentiem meitas uzņēmumiem atskaitīt
         savus zaudējumus, rezidences valstij ir jāpaplašina attiecībā uz šādiem zaudējumiem valsts grupas atvieglojums, pat ja rezidences
         valstij nav kompetences nodokļu jomā pār šiem meitas uzņēmumiem (65). Tā šo atkāpi izskaidroja ar pamatojumu, ka šādos apstākļos liegt grupas zaudējumu atvieglojumu nozīmētu “pārsniegt to, kas
         šajā nolūkā nepieciešams, lai sasniegtu mērķa būtisko daļu” – sasniegt sabalansētu kompetences sadali nodokļu [aplikšanas]
         jomā (66). Lai arī kāds nebūtu šīs atkāpes ratio decidendi, uzskatu, ka tas ir jāpiemēro īpaši šauri. Tās sekas ir asimetriskas, pirmkārt, piedāvājot atvieglojumu, ja izcelsmes valsts
         nodokļu tiesiskā regulējuma piemērošana radītu zaudējumus meitas uzņēmumiem, un ļaujot meitas uzņēmumiem, uz kuriem attiecas
         izdevīgāka nodokļu sistēma, saglabāt peļņu, kas nav apliekama ar nodokli rezidences valstī. Gala rezultāts varētu būt, ka
         ar šo atkāpi Tiesa ieviesa būtisku papildu atšķirību valstu nodokļu sistēmu savstarpējās attiecībās, tādējādi vēl vairāk traucējot
         tiesību veikt uzņēmējdarbību īstenošanu un kapitāla brīvu apriti Kopienā. Izsakot savu viedokli nedaudz savādāk – manuprāt
         nav iemesla, kādēļ sabiedrībām, kuras nolemj pārcelt savu darbību uz citu dalībvalsti, pilnībā apzinoties vietējo nodokļu
         tiesību aktus, tiktu piešķirts ārkārtīgi selektīvs un traucējošs nodokļu atvieglojums izcelsmes valstī apstākļos, kad to darbība
         izcelsmes valstī rada tādus zaudējumus, kurus nevar atskaitīt pēdējā minētā valstī.
      
      ii)    Izcelsmes valsts pienākumi atbilstoši EKL 43. pantam
      66.      Tā kā izcelsmes valstīm ir kompetence nodokļu jomā tikai pār tā nerezidenta, uz kuru attiecas izcelsmes valsts kompetence,
         gūto ienākumu, uz tām saskaņā ar EKL 43. pantu attiecas ierobežojošāks pienākums. Būtībā to var formulēt kā pienākumu pret
         visiem nerezidentiem izturēties analogā veidā tam, kāds ir pret rezidentiem (nediskriminācija), ja uz šiem nerezidentiem attiecas
         šīs valsts kompetence nodokļu jomā – kompetence, kura ir citādāka attiecībā uz rezidentiem un nerezidentiem.
      
      67.      Sabiedrību ienākuma aplikšanas ar nodokli gadījumā šis pienākums nozīmē, piemēram, ka:
      
      –        Rezidentēm sabiedrībām piešķirtās nodokļu priekšrocības – ieskaitot tās, kuras ir piešķirtas saskaņā ar CDI (67) – ir jāpiešķir tādā pašā veidā nerezidenšu sabiedrību filiālēm (pastāvīgiem nodibinājumiem), ja citādi šīm filiālēm būtu
         jāmaksā sabiedrību ienākuma nodoklis tādā pašā veidā kā rezidentēm sabiedrībām (68). Tādējādi, piemēram, nerezidenšu sabiedrību filiālēm ir tiesības uz tādu pašu nodokļa atlaides ieskaitīšanu par saņemtajām
         dividendēm, ja tās par šīm dividendēm tiek apliktas ar nodokli tādā pašā veidā kā rezidentes sabiedrības (69).
      
      –        Turklāt, ciktāl izcelsmes valsts īsteno kompetenci nodokļu jomā pār ārvalsts filiāli, tā nevar sabiedrībām noteikt augstāku
         sabiedrību ienākuma nodokļa likmi par to, kāda tiek piemērota tās rezidentēm sabiedrībām (70).
      
      –        Tāpat izcelsmes valsts attiecībā uz rezidenta meitas uzņēmuma procentu atmaksām par to kontrolējošā nerezidenta akcionāra
         aizdevumu nevar attiecināt prasību par minimālajām kapitalizācijas prasībām (tiešie kapitalizācijas noteikumi), neattiecinot
         šādu nosacījumu uz atmaksām valsts iekšienē, ja vien šāds nosacījums nav pamatots (71).
      
      –        Pretēji – Tiesa ir nospriedusi, ka tas, ka izcelsmes valsts, lai aprēķinātu ar nodokli apliekamo summu nerezidentiem nodokļa
         maksātājiem, ņem vērā vienīgi to peļņu un zaudējumus, kas rodas no viņu darbības šajā valstī, nevis, piemēram, zaudējumus,
         kas radušies viņu rezidences valstī, nekādā veidā Līgumā nav aizliegts (72).
      
      –        Turklāt izcelsmes valstīm nevajadzētu noteikt nesamērīgi grūtas administratīva vai grāmatvedības rakstura prasības ārvalsts
         sabiedrībām, kas veic savas darbības šo valstu teritorijā (piemēram, prasības, kas ir plašākas nekā tās, kuras izriet no fakta,
         ka nodokļu pārvaldes ir valsts pārvaldes), ietverot gadījumus, kuros šo prasību izpilde ir vajadzīga, lai saņemtu nodokļu
         priekšrocību saistībā ar ienākumu izcelsmes valstī (73).
      
      68.      Gadījumā ar fizisku personu ienākuma aplikšanu ar nodokli šis princips, piemēram, nozīmē, ka:
      
      –        Izcelsmes valstis nevar nodalīt rezidentus no nerezidentiem gadījumā, kad tiek veikti atskaitījumi no nodokļa par tādu ienākumu,
         kurš ir “tieši saistīts” (74) ar darbību, kas izcelsmes valstī radījusi ar nodokli apliekamo ienākumu (piemēram, profesionālie izdevumi) (75), Šajā ziņā izšķirošas ir dažādo normu sekas, nevis forma (76). Tas ietver, kā Tiesa to nesen ir nospriedusi lietā Bouanich, jebkuras attiecīgajai situācijai atbilstīgas CDI sekas (77). Pretēji – izcelsmes valstis principā var atteikties piešķirt nerezidentiem priekšrocības, kas ir saistītas ar personīgo
         situāciju un kuras piešķir rezidentiem, jo atbilstoši starptautiskajām nodokļu tiesībām rezidences valstij ir jāņem vērā personīgie
         apstākļi fizisko personu ienākuma aplikšanā ar nodokli (78).
      
      –        Tomēr Tiesa ir noteikusi atkāpi no šī principa, proti, izcelsmes valstij ir “jārīkojas” kā nodokļa maksātāja rezidences valstij,
         ņemot vērā personīgos apstākļus, gadījumā, ja vairāk par 90 % no personīgajiem ienākumiem ir gūti un aplikti ar nodokli izcelsmes
         valstī (79). Šīs atkāpes pamatā ir iemesls izvairīties no situācijas, ka gadījumos, ja nodokļa maksātājs negūst pietiekami lielu ienākumu
         savā rezidences valstī, lai varētu ņemt vērā viņa personīgos apstākļus, šie apstākļi vispār netiek nekur ņemti vērā. Lai arī
         kāds būtu atbilstošais procentu slieksnis šīs atkāpes piemērošanai, manuprāt, izšķirošs ir tas, ka citādākā veidā nodokļu
         maksātāja personīgie apstākļi netiktu ņemti vērā vispār (80).
      
      69.      Turpmāk izcelsmes valsts nediskriminācijas pienākums izpaužas tādējādi, ka, ja izcelsmes valsts izvēlas attiecībā uz saviem
         rezidentiem atvieglot valsts ekonomisko dubulto aplikšanu ar nodokli (piemēram, apliekot ar nodokli dividendes), tai šis atvieglojums
         ir jāattiecina uz nerezidentiem tiktāl, ciktāl līdzīga valsts dubultā ekonomiskā aplikšana ar nodokli izriet no šīs valsts
         īstenotās kompetences nodokļu jomā pār šiem nerezidentiem (piemēram, kad izcelsmes valsts vispirms sabiedrības peļņu apliek
         ar sabiedrību ienākuma nodokli un pēc tam pie tās sadales – ar ienākumu nodokli). Tas izriet no principa, ka izcelsmes valsts
         nerezidentiem piešķirtajām nodokļu priekšrocībām ir jābūt vienādām ar rezidentiem piešķirtajām, ciktāl izcelsmes valstij ir
         vienāda kompetence nodokļu jomā attiecībā uz abām grupām (81).
      
      70.      Tomēr es uzskatu, ka dalībvalsts tomēr var nodrošināt savu pienākumu izpildi saskaņā ar Līguma normām par brīvu apriti, pateicoties
         CDI ietvertajiem noteikumiem. Tādējādi, piemēram, gadījumā, kad izcelsmes valsts saviem rezidentiem nosaka valsts ekonomisko
         dubulto aplikšanu ar nodokli tādā pašā veidā kā rezidentiem, pēc manām domām, šī izcelsmes valsts var nodrošināt, ka uz tās
         nerezidentiem attiecas tāds pats pasākums par dubultās aplikšanas ar nodokli novēršanu, kāds attiecas uz tās rezidentiem saskaņā
         ar CDI. Tomēr šādā situācijā uz nerezidentu attiecinātā pasākuma par dubultās aplikšanas ar nodokli novēršanu apmēram ir jābūt ekvivalentam
         ar to, kāds ir attiecināts uz rezidentu. Šajā ziņā es piekrītu pieejai, kādu Tiesa izvēlējās savā spriedumā lietā Bouanich, saskaņā ar kuru gadījumā, kad valsts īsteno vienādu kompetenci nodokļu jomā pār tās nerezidentiem akcionāriem kā pār tās
         rezidentiem akcionāriem, valsts tiesai ir jāpārbauda, vai, ņemot vērā piemērojamo CDI, attieksme pret rezidentiem bija labvēlīgāka nekā pret nerezidentiem (82).
      
      71.      Pēc manām domām, novērtējot Līguma normu par brīvu apriti ievērošanu no dalībvalstu puses, divu iemeslu dēļ ir jāņem vērā
         CDI sekas. Pirmkārt, kā norādīju iepriekš, dalībvalstis var sadalīt savā starpā ne vien kompetenci nodokļu jomā, bet arī prioritāti
         aplikt ar nodokli. Tādējādi iepriekš minētajā piemērā izcelsmes valsts, kura dividendēm nosaka dubulto ekonomisko aplikšanu
         ar nodokli, var ar CDI nodrošināt, ka šī dubultā aplikšana ar nodokli ir jāatvieglo rezidences valstij. Otrkārt, neņemot vērā CDI sekas konkrētā gadījumā, netiek ņemta vērā arī nodokļa maksātāja darbības ekonomiskā realitāte un atlaides pārrobežu kontekstā.
         Citiem vārdiem, tas varētu traucēt tai faktiskajai ietekmei, kas attiecībā uz nodokļa maksātāju izriet no rezidences un mītnes
         valsts pienākumu apvienojuma. Es uzsveru, ka šādā gadījumā daļa no izcelsmes valsts pienākumiem saskaņā ar Līgumu ir nodrošināt,
         ka šis rezultāts tiek sasniegts. Nav iespējams atsaukties, piemēram, uz to, ka rezidences dalībvalsts nav izpildījusi pienākumus,
         ko tai uzliek CDI, jo tā nav novērsusi attiecīgās CDI sekas (83).
      
      72.      No vispārīgāka viedokļa, pēc manām domām, rezidences valsts un izcelsmes valsts pienākumu apvienojums, ņemot vērā noteikumus
         par brīvu apriti, ir jāapskata kā viens vesels vai kā konkrēta līdzsvara koncepcija. Individuāla uzņēmēja situācijas pārbaude
         tikai vienas no šīm valstīm ietvarā – neņemot vērā EKL 43. pantā noteiktos pienākumus otrai valstij – var sniegt nelīdzsvarotu
         un kļūdainu iespaidu un var liegt saskatīt to ekonomisko realitāti, kādā šis uzņēmējs darbojas.
      
      73.      Visbeidzot, piebildīšu, ka, protams, pat ja dalībvalsts tiesību norma principā ietilpst EKL 43. panta aizlieguma jomā (proti,
         tā ietilpst diskriminācijas vai “reāla” ierobežojuma jēdzienā), to var, iespējams, pamatot, piemēram, ar vajadzību nodrošināt
         valstu nodokļu sistēmu nodokļu saskanību (84) un vajadzību novērst ļaunprātīgu tiesību izmantošanu (85).
      
      d)      Šo principu piemērošana šajā lietā
      74.      Formulējot šo jautājumu, iesniedzējtiesa vēlas noskaidrot, vai tas, ka Apvienotā Karaliste neļāva ieskaitīt nodokļa atlaidi
         par Apvienotās Karalistes rezidenta meitas uzņēmuma “izejošām” dividendēm Apvienotās Karalistes nerezidentam mātes uzņēmumam,
         ierobežo šī mātes uzņēmuma brīvību dibināt meitas uzņēmumu Apvienotajā Karalistē, ņemot vērā, ka Apvienotā Karaliste piešķīra
         pilnīgu nodokļa atlaidi par Apvienotās Karalistes rezidentes sabiedrību izmaksātajām dividendēm Apvienotās Karalistes rezidentiem
         fiziskām personām akcionāriem, un, ja to paredz CDI (dividendes, kuras apliek ar nodokli atbilstoši CDI noteiktajam), fiziskām personām akcionāriem, kas ir noteiktu trešo valstu un citu dalībvalstu rezidenti.
      
      75.      Lai atbildētu uz šo jautājumu, pirmkārt, ir jāveic precizējumi. Šajā gadījumā apskatāmais jautājums nav par to, vai Apvienotajai
         Karalistei bija jāpiešķir vienāda nodokļa atlaide Apvienotās Karalistes rezidentiem mātes uzņēmumiem ar Apvienotās Karalistes
         rezidentiem meitas uzņēmumiem un Apvienotās Karalistes nerezidentiem mātes uzņēmumiem ar Apvienotās Karalistes rezidentiem
         meitas uzņēmumiem. Proti, šis jautājums neattiecas uz tādas nodokļu atlaides piešķiršanu Apvienotās Karalistes rezidentei
         sabiedrībai akcionārei, kas ir vienāda ar tās Apvienotās Karalistes rezidenta meitas uzņēmuma samaksāto ACT (proti, pirmais ekonomiskās dubultās aplikšanas ar nodokli atvieglojuma “līmenis” Apvienotās Karalistes sistēmā). Drīzāk
         Test Claimants apgalvo, ka Apvienotās Karalistes nerezidentu mātes uzņēmumu fiziskām personām akcionāriem bija jāsaņem tāda pati nodokļa
         atlaide kā Apvienotās Karalistes rezidenta mātes uzņēmuma fiziskām personām akcionāriem. Tādējādi jautājums ir par to, vai
         piešķirt Apvienotās Karalistes rezidentes sabiedrības fiziskai personai akcionāram nodokļa atlaidi par sabiedrību ienākuma
         nodokli, kas jau ir samaksāta par dividendi, ko varētu atskaitīt no to Apvienotajā Karalistē maksājamā ienākuma nodokļa summas
         vai izmaksāt to skaidrā naudā, ja minētā nodokļa atlaide pārsniegtu maksājamās summas apmēru (proti, otrais ekonomiskās dubultās
         aplikšanas ar nodokli atvieglojuma “līmenis” Apvienotās Karalistes sistēmā).
      
      76.      Citiem vārdiem, Test Claimants apgalvo, ka Apvienotās Karalistes nerezidenta mātes uzņēmuma fiziskām personām akcionāriem, kas Apvienotajā Karalistē nesaņēma
         nodokļa atlaidi (izņemot tos, kuriem to piešķīra atbilstoši noteiktām CDI) – ir jābūt tiesībām uz tādu pašu nodokļa atlaidi par Apvienotās Karalistes sabiedrību ienākuma nodokli, kas ir samaksāts
         par Apvienotās Karalistes meitas uzņēmumu gūto peļņu, kāda pienākas Apvienotās Karalistes rezidenta mātes uzņēmuma fiziskām
         personām akcionāriem, kas saņēma Apvienotās Karalistes nodokļa atlaidi, kura faktiski neitralizēja to maksājamo Apvienotās
         Karalistes ienākuma nodokli. Šis arguments pats par sevi ir balstīts uz rezidenta un nerezidenta mātes uzņēmuma salīdzinājumu,
         ņemot vērā Apvienotās Karalistes nodokļu režīmu attiecībā uz to akcionāriem privātpersonām.
      
      77.      Test Claimants apgalvo, ka šīs atšķirīgās attieksmes pret fiziskām personām akcionāriem rezultātā Apvienotās Karalistes nerezidenti mātes
         uzņēmumi ar Apvienotās Karalistes meitas uzņēmumu tiek nostādīti neizdevīgā situācijā salīdzinājumā ar Apvienotās Karalistes
         rezidentiem mātes uzņēmumiem ar Apvienotās Karalistes meitas uzņēmumu. Tie apgalvo, ka, lai arī Apvienotās Karalistes sistēma
         nodrošina zemāku kopējo nodokļu likmi peļņai, ko sadala ar Apvienotās Karalistes mātes uzņēmuma starpniecību, izslēdzot vai
         samazinot ekonomisko dubulto aplikšanu ar nodokli, tā šādu nodrošinājumu nepiedāvā (Apvienotās Karalistes izcelsmes) peļņai,
         ko sadala ar Apvienotās Karalistes nerezidenta uzņēmuma starpniecību. Tie apgalvo, ka tas padarītu investēšanu Apvienotās
         Karalistes mātes uzņēmumā daudz pievilcīgāku nekā investēšanu Apvienotās Karalistes nerezidentā mātes uzņēmumā, nepastāvot
         mātes uzņēmuma dividenžu “apmēra pieaugumam”, lai kompensētu augstākus nodokļus pēdējā minētajā gadījumā. Tie uzskata, ka
         šī Apvienotās Karalistes nerezidentiem mātes uzņēmumiem neizdevīgā situācija varētu savukārt atturēt Apvienotās Karalistes
         nerezidentus mātes uzņēmumus dibināt meitas uzņēmumu Apvienotajā Karalistē.
      
      78.      Protams, ka atkarībā no Apvienotās Karalistes nerezidenta mātes uzņēmuma rezidences valsts nodokļu sistēmas (86) ir iespējams uzskatīt, ka kopējais maksājamais nodoklis par peļņu, ko Apvienotās Karalistes meitas uzņēmums sadala ar Apvienotās
         Karalistes nerezidenta mātes uzņēmuma starpniecību, varētu būt iespējami lielāks nekā kopējā maksājamā nodokļu summa par peļņu,
         ko sadala Apvienotās Karalistes meitas uzņēmums ar Apvienotās Karalistes mātes uzņēmuma starpniecību.
      
      79.      Tomēr atbilstīgais jautājums šajā analīzē ir, vai šī Apvienotās Karalistes nerezidentiem mātes uzņēmumiem iespējamās neizdevīgās
         situācijas iemeslu rada Apvienotās Karalistes normas, kas būtu patiess brīvības veikt uzņēmējdarbību ierobežojums EKL 43. panta
         nozīmē.
      
      80.      Manuprāt, ir skaidrs, ka tāds nav šis gadījums. Šāds neizdevīgais stāvoklis gadījumos, kuros tas ir radies, būtu izcils piemērs
         tam, ko es iepriekš definēju kā kvazi–ierobežojumu, kurš izriet no atšķirībām un kompetences sadales nodokļu jomā starp valstu
         nodokļu sistēmām. Šis kvazi–ierobežojums neizrietētu no Apvienotās Karalistes veiktās savu nodokļu normu diskriminējošas piemērošanas
         nodokļu maksātājiem, kas ietilpst tās kompetences jomā. Pirmkārt, gadījumā, kad peļņu sadala Apvienotās Karalistes meitas
         uzņēmums ar Apvienotās Karalistes mātes uzņēmuma starpniecību Apvienotās Karalistes rezidentiem fiziskām personām akcionāriem,
         Apvienotā Karaliste īsteno rezidences valsts (universālas) pilnvaras uzlikt nodokli katrā no šiem trim posmiem. Īstenojot
         šo kompetenci, kā to izklāstīju iepriekš, Apvienotā Karaliste izvēlējās atvieglot dubulto ekonomisko nodokļa uzlikšanu meitas
         uzņēmuma sadalītajai peļņai, a) piešķirot nodokļa atlaidi Apvienotās Karalistes mātes uzņēmumam, lai nodrošinātu, ka ACT par šo peļņu tiek samaksāts tikai vienreiz un b) piešķirot nodokļa atlaidi Apvienotās Karalistes rezidentam akcionāram, kas
         pilnībā vai daļēji to atbrīvo no pienākuma maksāt Apvienotās Karalistes ienākuma nodokli. Otrkārt, gadījumā, kad peļņu sadala
         Apvienotās Karalistes meitas uzņēmums ar Apvienotās Karalistes nerezidenta mātes uzņēmuma starpniecību fiziskai personai akcionāram,
         Apvienotā Karaliste faktiski īsteno izcelsmes valsts (teritoriālo) kompetenci.
      
      81.      Šī atšķirība kompetences nodokļu jomā kvalitātē izriet no veida, kādā valstis ir izvēlējušās sadalīt pilnvaras aplikt ar nodokli,
         īstenojot savu kompetenci, un atbilstoši starptautiskajām nodokļu tiesībām.
      
      82.      Pēdējā gadījumā Apvienotā Karaliste faktiski iekasē nodokli tikai vienreiz par Apvienotās Karalistes izcelsmes peļņu, proti,
         ACT veidā, ko tā iekasē no Apvienotās Karalistes meitas uzņēmuma, tam sadalot peļņu. Apvienotās Karalistes sistēmas sekas bija
         tādas, ka uz izejošām dividendēm, ja vien tās neradīja pamatu Apvienotās Karalistes nodokļu atlaidei, neattiecās otrais Apvienotās
         Karalistes aplikšanas ar nodokli līmenis ienākuma nodokļa veidā.
      
      83.      Tādējādi, ciktāl tās bija Apvienotās Karalistes kompetencē nodokļu jomā, pret izejošām dividendēm izturējās tieši tādā pašā
         veidā kā pret valsts dividendēm. Pirmkārt, katras dividendes izmaksāšana deva pamatu ACT maksājumam. Valsts dividenžu gadījumā Apvienotās Karalistes ienākuma nodoklis principā tika iekasēts no akcionāriem. Apvienotā
         Karaliste piešķīra nodokļa atlaidi, kas principā pilnībā vai daļēji dzēsa šo maksājamo ienākuma nodokļa summu. Tomēr izejošo
         dividenžu gadījumā, nepastāvot CDI, kas noteiktu citādi, Apvienotās Karalistes ienākuma nodoklis iekasēts netika. Tādējādi nepastāvēja Apvienotās Karalistes
         ienākuma nodokļa samaksas pienākums, kas tiktu dzēsts ar nodokļa atlaidi.
      
      84.      Kopumā Apvienotās Karalistes kompetences nodokļu jomā apmērs pār šāda veida dividendēm nozīmēja tās pilnvaras iekasēt ACT, pilnvaras, ko tā īstenoja nediskriminējošā veidā un tādējādi saskaņā ar tās pienākumiem saskaņā ar EKL 43. pantu.
      
      85.      Patiešām ir iespējams, ka šādai Apvienotās Karalistes izcelsmes peļņai varētu vēlreiz uzlikt nodokli Apvienotās Karalistes
         nerezidenta mātes uzņēmuma rezidences valstī (dubultā ekonomiskā aplikšana ar nodokli) un fiziskās personas akcionāra rezidences
         valstī (trīskāršā ekonomiskā aplikšana ar nodokli). Tomēr, kā ir izskatīts iepriekš, starptautiskajās nodokļu tiesībās pieņemtajās
         normās par prioritāti aplikšanā ar nodokli ir noteikts, ka principā Apvienotajai Karalistei ir prioritāte aplikt ar nodokli
         Apvienotās Karalistes izcelsmes peļņu.
      
      86.      Savukārt, piemēram, Apvienotās Karalistes nerezidenta mātes uzņēmuma rezidences valsts var, ja tā vēlas, atvieglot šīs Apvienotās
         Karalistes izcelsmes peļņas ekonomisko dubulto aplikšanu ar nodokli. Īstenojot šo rezidences valsts kompetenci, šai valstij
         ir, kā esmu to norādījis, saskaņā ar EKL 43. pantu saistošs pienākums nediskriminēt šos ārvalsts izcelsmes ienākumus salīdzinājumā
         ar valsts izcelsmes ienākumiem. Līdzīgi fizisko personu akcionāru līmenī saskaņā ar Tiesas spriedumu lietā Manninen (87) akcionāra rezidences vietas valstij ir jāatvieglo, ja tā izvēlas to darīt, ekonomiskā dubulta (vai trīskāršā) saņemto dividenžu
         aplikšana ar nodokli. Kā ir norādīts iepriekš, īstenojot šo kompetenci, šai valstij atbilstoši EKL 43. pantam ir pienākums
         nediskriminēt ārvalsts izcelsmes ienākumus salīdzinājumā ar valsts izcelsmes ienākumiem. Ja šajā lietā visi Apvienotās Karalistes
         nerezidentu mātes uzņēmumu fiziskās personas akcionāri ir Apvienotās Karalistes rezidenti, Apvienotajai Karalistei, protams,
         saskaņā ar spriedumu lietā Manninen šis nediskriminācijas pienākums ir saistošs. Tas nav apstrīdēts, un par to nav šis lūgums sniegt prejudiciālo nolēmumu.
      
      87.      Tomēr CDI normu regulētajā izejošo dividenžu gadījumā no šajā lietā Tiesas rīcībā esošajiem faktiem ir skaidrs, ka atsevišķos gadījumos
         Apvienotā Karaliste atbilstoši tās CDI ir saglabājusi tiesības aplikt šīs dividendes ar (ierobežotu) ienākuma nodokli Apvienotajā Karalistē. Līdzīgi atsevišķos
         gadījumos fiziskajai personai akcionāram – dividenžu saņēmējam bija tiesības uz pilnīgu vai daļēju nodokļa atlaidi. Pēc Apvienotās
         Karalistes domām, starp šādām dividendēm piemēroto Apvienotās Karalistes ienākuma nodokļa likmi un tiesību uz nodokļa atlaidi
         apmēru pastāv tieša saikne.
      
      88.      Šajā ziņā, es atkārtoju, kā iepriekš to paskaidroju, Apvienotās Karalistes, kas rīkojas kā izcelsmes valsts attiecībā uz izejošām
         dividendēm, pienākuma raksturs, ciktāl tā īsteno kompetenci nodokļu jomā pār nerezidentu ienākumiem, ir izturēties pret to
         līdzīgi kā pret rezidentu ienākumiem. Citiem vārdiem, ciktāl Apvienotā Karaliste īsteno savu kompetenci iekasēt Apvienotās
         Karalistes ienākuma nodokli par nerezidentiem izmaksātajām dividendēm, tai ir jānodrošina pret šiem nerezidentiem tāda pati
         attieksme – ieskaitot nodokļu priekšrocības – kā pret rezidentiem, uz kuriem attiecas tā pati Apvienotās Karalistes ienākuma
         nodokļa kompetence. Citiem vārdiem, Apvienotās Karalistes pienākuma apmēram būtu jāievēro kompetences un ar nodokli apliekamās
         summas sadale, par ko ir panākta vienošanās piemērojamā divpusējā CDI. Kā Tiesa ir nospriedusi spriedumā lietā Bouanich, valsts tiesai ir jāizlemj katrā gadījumā atsevišķi un atkarībā no attiecīgās CDI noteikumiem, vai šis pienākums ir izpildīts (88).
      
      89.      Es vēlos piebilst, ka, ja Apvienotā Karaliste var pierādīt, ka atbilstīgajā CDI ir noteikts, ka akcionāru sabiedrības vai fiziskas personas akcionāra rezidences dalībvalstij ir jāatvieglo ekonomiskā dubultā
         aplikšana ar nodokli, kas izriet no ACT un Apvienotās Karalistes ienākuma nodokļa samaksas noteikšanas, es domāju, ka ar to pietiek, lai tā izpildītu savus pienākumus
         saskaņā ar EKL 43. pantu. Kā jau minēju iepriekš, tas arī izriet no dalībvalstu brīvības savā starpā sadalīt kompetenci nodokļu
         jomā un prioritāti, kā arī vajadzību ņemt vērā pārrobežu ekonomisko realitāti, kādā darbojas nodokļa maksātājs. Kā jau izskaidroju,
         tas veidotu daļu no Apvienotās Karalistes pienākuma saskaņā ar EKL 43. pantu nodrošināt šī rezultāta sasniegšanu un nebūtu
         vajadzības apgalvot, ka rezidences dalībvalsts, neatvieglojot attiecīgo ekonomisko dubulto aplikšanu ar nodokli, nebūtu izpildījusi
         pienākumus, ko tai uzliek CDI.
      
      90.      Kā jau to norādīju, šī argumentācija ir vienādi attiecināma un noved pie vienāda secinājuma attiecībā uz šajā lietā izskatāmo
         Apvienotās Karalistes tiesību aktu analīzi par to saderību ar EKL 56. pantu.
      
      91.      Šo iemeslu dēļ uz pirmā jautājuma a) apakšpunktu ir jāatbild, ka, ja tādu tiesību aktu kontekstā, kādi ir šajā lietā, Apvienotā
         Karaliste piešķir pilnīgu nodokļa atlaidi par dividendēm, kuras izmaksā Apvienotās Karalistes rezidentes sabiedrības Apvienotās
         Karalistes rezidentiem fiziskām personām akcionāriem, EKL 43. pants vai EKL 56. pants nenosaka pienākumu attiecināt pilnīgu
         vai daļēju nodokļa atlaidi uz Apvienotās Karalistes nerezidentu mātes uzņēmumu, ja šīm dividendēm netiek uzlikts ienākuma
         nodoklis Apvienotajā Karalistē. Tomēr tiktāl, ciktāl – atbilstoši CDI – Apvienotā Karaliste īsteno savas pilnvaras iekasēt Apvienotās Karalistes ienākuma nodokli par nerezidentiem izmaksātajām
         dividendēm, tai pret šiem nerezidentiem ir jānodrošina vienlīdzīga attieksme, ieskaitot nodokļu priekšrocības, kā pret rezidentiem,
         uz kuriem attiecas tā pati Apvienotās Karalistes ienākuma nodokļa kompetence.
      
      B –    Pirmā jautājuma b) apakšpunkts
      92.      Ar pirmā jautājuma b) apakšpunktu valsts tiesa vēlas noskaidrot, vai pretrunā EKL 43. pantam vai EKL 56. pantam ir tas, ka
         tāda dalībvalsts kā Apvienotā Karaliste piemēro CDI noteikumu, ar ko piešķir tiesības uz daļēju nodokļa atlaidi attiecīgajām dividendēm, ko izmaksā noteiktas dalībvalsts (piemēram,
         Nīderlandes Karalistes) rezidentam mātes uzņēmumam, bet nepiešķir šādas tiesības citas dalībvalsts (piemēram, Vācijas Federatīvās
         Republikas) rezidentam mātes uzņēmumam, ja starp Apvienoto Karalisti un Vācijas Federatīvo Republiku noslēgtajā CDI nav noteikuma, kas piešķirtu daļēju nodokļa atlaidi.
      
      93.      Šis jautājums būtībā ir par to, vai Līguma noteikumi par brīvu apriti un it īpaši nediskriminācijas princips uzliek pienākumu
         dalībvalstīm attiecināt priekšrocības, kas piešķirtas vienas dalībvalsts rezidentiem atbilstoši CDI, arī uz citu dalībvalstu rezidentiem: proti, vai valstij, kas atrodas Apvienotās Karalistes situācijā, ir pienākums attiecināt
         “vislielākās labvēlības režīmu” uz citu dalībvalstu rezidentiem.
      
      94.      Šī tēma pavisam nesen ir apskatīta spriedumā lietā D. (89). Šī lieta attiecās uz Vācijas rezidentu – D. – kura īpašuma 10 % veidoja nekustamais īpašums, kas atrodas Nīderlandē. Nīderlande šos 10 % aplika ar īpašuma nodokli,
         bet atteicās piešķirt D. īpašuma nodokļa atlaidi, uz kuru bija tiesības Nīderlandes rezidentiem un – saskaņā ar Nīderlandes un Beļģijas CDI [noteikumiem] – Beļģijas rezidentiem. D. cita starpā apgalvoja, ka tas, ka šajā ziņā Nīderlande attiekusies atšķirīgi pret Beļģijas un Vācijas rezidentiem, bija
         diskriminācija, kas ir pretrunā EKL 56. pantam, un ka, pamatojoties uz to, Nīderlandei tam ir jāpiešķir analoga atlaide. Noraidot
         šo argumentu, Tiesa uzskatīja, ka to nerezidentu, uz kuriem attiecās CDI, situācija un to, uz kuriem šī CDI neattiecās, nav salīdzināma. Tādējādi nevar būt runas par diskrimināciju starp šīm abām nodokļa maksātāju grupām. Lai nonāktu
         pie šāda secinājuma Tiesa formulēja trīs būtiskus apsvērumus. Pirmkārt, starp Beļģiju un Nīderlandi noslēgtajā CDI bija noteikts kompetences nodokļu jomā sadalījums starp šīm abām dalībvalstīm (90). Otrkārt, saskaņā ar Tiesas teikto tas, ka šajās CDI ietvertās “abpusējās tiesības un pienākumi” attiecās tikai uz personām, kuras bija rezidentes vienā no abām līgumslēdzējām
         dalībvalstīm, bija “no divpusējās konvencijas par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu izrietošas neatņemamas sekas”. Treškārt,
         tāds abpusējs noteikums kā šajā lietā – norma, kas piešķir Nīderlandes īpašuma nodokļa atlaidi Beļģijas rezidentiem, nav uzskatāma
         par atsevišķu priekšrocību, ko var nodalīt no visas pārējās starp Beļģiju un Nīderlandi noslēgtās CDI, bet gan par tādu, kas ir “tās neatņemama sastāvdaļa” un sekmē tās “vispārējo līdzsvaru”.
      
      95.      Šī argumentācija, kurai es piekrītu, vienlīdz ir piemērojama šajā jautājumā norādītajai situācijai. Valsts tiesas sniegtajā
         piemērā to Nīderlandes mātes uzņēmuma, kas saņem daļēju nodokļa atlaidi no Apvienotās Karalistes atbilstoši CDI starp Nīderlandi un Apvienoto Karalisti, situāciju patiešām nevar salīdzināt ar Vācijas mātes uzņēmuma, kas nesaņem nodokļa
         atlaidi, situāciju. Uzsveru, kā to darīja Tiesa spriedumā lietā D., ka katra CDI ietver īpašu kompetences nodokļu jomā sadalījumu un prioritātes sadalījumu aplikšanā ar nodokli starp līgumslēdzējām valstīm (91). Šis sadalījums ataino vispārējo līdzsvaru, kas tika pārrunāts kā viens vesels un balstīts uz abpusējību, pamatojoties uz
         īpašajām abu attiecīgo valstu nodokļu sistēmu un ekonomiku iezīmēm atbilstoši dalībvalstu kompetencei un tam, kas ir skaidri
         paredzēts EKL 293. pantā. Atšķirības šādu divpusēju vienošanos panāktajā līdzsvarā atspoguļo valstu nodokļu sistēmu un ekonomisko
         apstākļu dažādību – ieskaitot, kā to minēju iepriekš – arī ES iekšienē. No tā izriet, ka nerezidentus, uz kuriem attiecas
         dažādais CDI panāktais līdzsvars kompetences nodokļu jomā un prioritātes normās, nevar uzskatīt par tādiem, kas atrodas salīdzināmās situācijās.
         Kā ir izskaidrots iepriekš, uz atšķirīgo attieksmi, kas izriet tikai no dalībvalstu kompetences nodokļu jomā sadales vai prioritātes
         aplikšanā ar nodokli izvēles, neattiecas EKL 43. pants vai EKL 56. pants. Drīzāk izcelsmes valsts pienākumu apmērs attiecībā
         uz nerezidentiem, ciktāl tā īsteno kompetenci nodokļu jomā, ir izturēties pret tiem tādā pašā veidā kā pret rezidentiem.
      
      96.      Šī iemesla dēļ, pēc manām domām, atbildei uz pirmā jautājuma b) apakšpunktu ir jābūt tādai, ka EKL 43. pantam vai EKL 56. pantam
         nav pretrunā tas, ka tāda dalībvalsts kā Apvienotā Karaliste piemēro attiecīgās CDI noteikumu, piešķirot tiesības uz daļēju nodokļa atlaidi par noteiktas dalībvalsts (tādas kā Nīderlandes Karaliste) rezidentam
         mātes uzņēmumam izmaksātajām dividendēm, bet nepiešķir šādas tiesības citas dalībvalsts (tādas kā Vācijas Federatīvā Republika)
         rezidentam mātes uzņēmumam, ja starp Apvienoto Karalisti un Vāciju noslēgtajā CDI nav normas, kas piešķir daļēju nodokļa atlaidi.
      
      C –    Pirmā jautājuma c) un d) apakšpunkts
      97.      Ar pirmā jautājuma c) apakšpunktu valsts tiesa jautā, vai EKL 43. pantam vai EKL 56. pantam pretrunā ir tas, ka Apvienotā
         Karaliste, piemērojot noslēgtās CDI, nepiešķir tiesības uz daļēju nodokļa atlaidi Nīderlandes rezidentēm sabiedrībām, kuras kontrolē Vācijas rezidents, bet piešķir
         daļēju nodokļa atlaidi par attiecīgajām dividendēm: i) Nīderlandes rezidentei sabiedrībai, kuru kontrolē cits Nīderlandes
         rezidents, ii) Nīderlandes rezidentei sabiedrībai, kuru kontrolē tādas dalībvalsts kā Itālija rezidents, ja starp Itālijas
         Republiku un Nīderlandes Karalisti noslēgtajā CDI pastāv noteikums par daļēju nodokļa atlaidi, vai iii) Itālijas rezidentēm sabiedrībām neatkarīgi no personas, kura tās kontrolē.
         Ar pirmā jautājuma d) apakšpunktu valsts tiesa jautā, vai uz pirmā jautājuma c) apakšpunktu būtu jāatbild citādāk, ja tas
         attiektos uz Nīderlandes rezidenti sabiedrību, kuru kontrolē nevis Vācijas rezidents, bet trešās valsts rezidents.
      
      98.      Būtībā šo jautājumu pamatā esošā tēma ir EKL 43. panta saderība ar tā sauktajām “priekšrocību ierobežojuma” klauzulām dažādu
         dalībvalstu noslēgtajās CDI, saskaņā ar kurām līgumslēdzēju valstu rezidentu tiesības uz nodokļu priekšrocībām ir ierobežotas atkarībā no šīs sabiedrības
         kontrolējošo personu rezidences. Šajā gadījumā, piemēram, daļējās nodokļa atlaides priekšrocība, ir liegta Nīderlandes rezidentēm
         sabiedrībām, kuras savukārt kontrolē tādas dalībvalsts kā Vācija rezidente, jo starp Apvienoto Karalisti un Vāciju noslēgtā
         CDI neietver noteikumu, kas piešķirtu daļēju nodokļa atlaidi.
      
      99.      Pēc manām domām, atbilde uz šiem jautājumiem izriet no līdzīgas argumentācijas, kāda izklāstīta attiecībā uz pirmā jautājuma
         b) apakšpunktu.
      
      100. Kā jau izskaidroju iepriekš, nav iespējams salīdzināt to nerezidentu situāciju, uz kuriem attiecas CDI, un to nerezidentu situāciju, uz kuriem tā neattiecas, jo katra CDI atspoguļo īpašu panākto aplikšanas ar nodokli kompetences un prioritātes līdzsvaru starp līgumslēdzējām valstīm. Atšķirīgā
         attieksme pret šiem nerezidentiem nav diskriminācija, jo tie atrodas dažādās situācijās. Šajā gadījumā jautājums ir par to,
         vai ir pieļaujams nodalīt nerezidentus, kuri ir šīs pašas dalībvalsts rezidenti un tātad uz kuriem attiecas tā pati CDI, atkarībā no tā, vai nerezidentu kontrolē tās dalībvalsts (vai trešās valsts) rezidents, kuras CDI ar Apvienoto Karalisti nav paredzēts daļējas nodokļa atlaides noteikums. Vai šie nerezidenti ir salīdzināmi nediskriminācijas
         principa nolūkā?
      
      101. Domāju, ka atbildei uz šo jautājumu ir jābūt noliedzošai. Tas, ka CDI nodala nerezidentus, pamatojoties uz to kontrolējošā akcionāra rezidences valsti (un tādējādi piemērojamo CDI), veido daļu no līgumslēdzēju valstu panāktā kompetences un prioritātes līdzsvara to kompetenču īstenošanas ietvaros, kas
         jau ir norādītas iepriekš. Tādēļ pārbaudīt šī līdzsvara izvēles iemeslus un pamatojumus – ko var novērtēt, ņemot vērā vienīgi
         plašāku līdzsvaru, kas sasniegts pašlaik pastāvošo divpusējo CDI plašajā tīklā – neietilpst Līguma normu par brīvu apriti faktiskajā jomā.
      
      102. Tādējādi uz pirmā jautājuma c) un d) apakšpunktu ir jāatbild, ka EKL 43. pantam vai EKL 56. pantam nav pretrunā tas, ka Apvienotā
         Karaliste, piemērojot savas CDI, nepiešķir tiesības uz daļēju nodokļa atlaidi Nīderlandes rezidentēm sabiedrībām, kuras kontrolē Vācijas rezidenti, lai arī
         tās piešķir daļēju nodokļa atlaidi par attiecīgajām dividendēm: i) Nīderlandes rezidentei sabiedrībai, kuru kontrolē cits
         Nīderlandes rezidents, ii) Nīderlandes rezidentei sabiedrībai, kuru kontrolē tādas dalībvalsts kā Itālija rezidents, ja starp
         Itālijas Republiku un Nīderlandes Karalisti noslēgtajā CDI pastāv noteikums par daļēju nodokļa atlaidi, vai iii) Itālijas rezidentēm sabiedrībām neatkarīgi no personas, kura tās kontrolē.
      
      D –    Otrais jautājums
      103. Šajā jautājumā norādītā problēma ir par Kopienu tiesībās pieejamām tiesībām un tiesību aizsardzības līdzekļiem gadījumā, kad
         tiek pārkāpts EKL 43. pants vai EKL 56. pants apstākļos, kas ir norādīti pirmajā jautājumā. Tomēr, kā kļuvis skaidrs no iepriekš
         minētā, uzskatu, ka atbildei uz pirmā jautājuma a) līdz c) apakšpunktu ir jābūt tik skaidri noliedzošai, ka es neuzskatu par
         lietderīgu vai vajadzīgu atbildēt uz šo jautājumu. Tomēr norādu, ka līdzīgi jautājumi par tiesiskās aizsardzības līdzekļiem
         ir tikuši uzdoti lūgumā sniegt prejudiciālu nolēmumu vienlaicīgi izskatāmajā lietā Test Claimants in the FII Litigation (92).
      
      V –    Secinājumi
      104. Iepriekš minēto iemeslu dēļ uzskatu, ka Tiesai uz High Court of Justice of England and Wales (Chancery division) iesniegtajiem jautājumiem ir jāatbild šādi:
      
      –        ja saskaņā ar tādiem tiesību aktiem, kādi ir šajā lietā, Apvienotā Karaliste piešķir pilnīgu nodokļa atlaidi par dividendēm,
         kuras izmaksā Apvienotās Karalistes rezidentes sabiedrības Apvienotās Karalistes rezidentiem fiziskām personām akcionāriem,
         EKL 43. pants vai EKL 56. pants nenosaka pienākumu attiecināt pilnīgu vai daļēju nodokļa atlaidi uz Apvienotās Karalistes
         nerezidentu mātes uzņēmumu, ja šīm dividendēm netiek uzlikts ienākuma nodoklis Apvienotajā Karalistē. Tomēr tiktāl, ciktāl –
         atbilstoši CDI – Apvienotā Karaliste īsteno savas pilnvaras iekasēt Apvienotās Karalistes ienākuma nodokli par nerezidentiem izmaksātajām
         dividendēm, tai pret šiem nerezidentiem ir jānodrošina vienlīdzīga attieksme, ieskaitot nodokļu priekšrocības, kā pret rezidentiem,
         uz kuriem attiecas tā pati Apvienotās Karalistes ienākuma nodokļa kompetence;
      
      –        EKL 43. pantam vai EKL 56. pantam nav pretrunā tas, ka tāda dalībvalsts kā Apvienotā Karaliste piemēro attiecīgās CDI noteikumu, piešķirot tiesības uz daļēju nodokļa atlaidi par noteiktas dalībvalsts (tādas kā Nīderlandes Karaliste) rezidentam
         mātes uzņēmumam izmaksātajām dividendēm, bet nepiešķir šādas tiesības citas dalībvalsts (tādas kā Vācijas Federatīvā Republika)
         rezidentam mātes uzņēmumam, ja starp Apvienoto Karalisti un Vāciju noslēgtajā CDI nav normas, kas piešķir daļēju nodokļa atlaidi;
      
      –        EKL 43. pantam vai EKL 56. pantam nav pretrunā tas, ka Apvienotā Karaliste, piemērojot savas CDI, nepiešķir tiesības uz daļēju nodokļa atlaidi Nīderlandes rezidentēm sabiedrībām, kuras kontrolē Vācijas rezidenti, lai arī
         tās piešķir daļēju nodokļa atlaidi par attiecīgajām dividendēm: i) Nīderlandes rezidentei sabiedrībai, kuru kontrolē cits
         Nīderlandes rezidents, ii) Nīderlandes rezidentei sabiedrībai, kuru kontrolē tādas dalībvalsts kā Itālija rezidents, ja starp
         Itālijas Republiku un Nīderlandes Karalisti noslēgtajā CDI pastāv noteikums par daļēju nodokļa atlaidi, vai iii) Itālijas rezidentēm sabiedrībām neatkarīgi no personas, kura tās kontrolē.
      
      1 –	Oriģinālvaloda – angļu.
      
      2 –	Pretēja situācija – nodokļu atlaižu piešķiršana ienākošo dividenžu saņēmējiem, par ko nesen Tiesa pieņēma 2004. gada 7. septembra
         spriedumu lietā C‑319/02 Manninen, Krājums, I‑7477. lpp., – tiek izskatīta lietā, kas tiek izskatīta vienlaikus, C‑446/04 Test Claimants in the FII Group Litigation (OV 2005, C 6, 26. lpp.).
      
      3 –	Skat. 2001. gada 8. marta spriedumu apvienotajās lietās C‑397/98 un C‑410/98 Metallgesellschaft u.c. (Recueil, I‑1727. lpp., 97. punkts).
      
      4 –	2005. gada 13. decembra spriedums lietā C‑446/03 Marks & Spencer (Krājums, I‑10837. lpp.).
      
      5 –	Skat. tomēr Padomes 1990. gada 23. jūlija Direktīvas 90/435/EEK par kopēju nodokļu sistēmu, ko piemēro mātes uzņēmumiem
         un meitas uzņēmumiem, kas atrodas dažādās dalībvalstīs (OV L 225, 6. lpp.), 5. panta 1. punktu (peļņu, ko meitas uzņēmums
         ir sadalījis mātes uzņēmumam, ja tam pieder vismaz 25 % no meitas uzņēmuma kapitāla, atbrīvo no nodokļa ieturējuma ienākuma
         gūšanas vietā).
      
      6 –	Galvenais šī mērķa pamatojums ir novērst diskrimināciju, kas veicina sabiedrību finansējumu no aizņemtajiem līdzekļiem
         tā vietā, lai finansētu tās no pašu līdzekļiem.
      
      7 –	Skat. “Reform of Corporation Tax” (“Uzņēmumu nodokļa reforma”) – oficiāls dokuments, kas tika iesniegts Apvienotās Karalistes
         parlamentā, pārejas uz daļēju [nodokļa] ieskaita sistēmu laikā, 1. un 5. punkts (Cmnd. 4955).
      
      8 –	Income and Corporation Taxes Act1998 [1988. gada Likums par ienākuma nodokli un uzņēmumu ienākuma nodokli] (turpmāk tekstā – “ICTA”) 14. panta 1. punkts tajā laikā spēkā esošajā redakcijā.
      
      9 –	ICTA 238. panta 1. punkts.
      
      10 –	ICTA 239. pants.
      
      11 –	ICTA 208. pants.
      
      12 –	ICTA 231. panta 1. punkts.
      
      13 –	ICTA 238. panta 1. punkts.
      
      14 –	ICTA 247. pants.
      
      15 –	Iepriekš minēts 3. zemsvītras piezīmē.
      
      16 –	ICTA 20. pants.
      
      17 –	Saskaņā ar ICTA 233. panta 1. punktu nerezidentei sabiedrībai, kas ir saņēmusi dividendi no Apvienotās Karalistes rezidentes sabiedrības,
         par kuru tai nebija tiesību uz nodokļa atlaidi, par izmaksāto summu nebija jāmaksā Apvienotās Karalistes ienākuma nodoklis
         ar zemāko likmi – vienīgo piemērojamo nodokļa likmi. Saskaņā ar ICTA 231. panta 1. punktu nerezidentei sabiedrībai nebija tiesību uz nodokļa atlaidi, kas nozīmēja, ka, ja tai bija tiesības uz
         nodokļa atlaidi atbilstoši CDI, tai nebija jāmaksā Apvienotās Karalistes ienākuma nodoklis ar zemāko likmi (vienīgo piemērojamo nodokļa likmi).
      
      18 –	ICTA 231. panta 1. punkts.
      
      19 –	ICTA 231. panta 1. punkts.
      
      20 –	ICTA 231. panta 1. un 3. punkts.
      
      21 –	Fiziskām personām akcionāriem – nerezidentiem – nebija tiesību uz nodokļa atlaidi, izņemot, ja Apvienotās Karalistes ar
         attiecīgo valsti noslēgtajā CDI nebija noteikts pretējais. Tomēr individuālie nerezidenti, kuriem nebija tiesību uz nodokļa atlaidi, tika uzskatīti par tādiem,
         kas samaksājuši Apvienotās Karalistes ienākuma nodokli par izmaksātajām summām pēc “zemākās likmes” (ICTA 233. panta 1. punkts). Tā rezultātā, ja vien fiziskai personai bija tiesības uz nodokļa atlaidi saskaņā ar CDI, tai netika prasīts maksāt Apvienotās Karalistes ienākuma nodokļa neto maksājumu.
      
      22 –	Starp Apvienoto Karalisti un Nīderlandes Karalisti noslēgtās CDI 10. panta 3. punkta c) apakšpunkts.
      
      23 –	Starp Apvienoto Karalisti un Nīderlandes Karalisti noslēgtās CDI 10. panta 3. punkta b) apakšpunkts.
      
      24 –	Starp Apvienoto Karalisti un Nīderlandes Karalisti noslēgtās CDI 10. panta 3. punkta d) apakšpunkts.
      
      25 –	Sabiedrībām, kuras bija pārmaksājušas ACT, kurš bija pārnests uz iepriekšējo vai nākamo finanšu gadu, atļāva izmantot ACT pārmaksu, ieviešot tā saukto “ACT ēnu sistēmu”.
      
      26 –	Skat. 5. zemsvītras piezīmi.
      
      27 –	Padomes 1988. gada 24. jūnija Direktīva par Līguma 67. panta īstenošanu (OV 1998, L 178, 5. lpp.).
      
      28 –	2000. gada 13. aprīļa spriedums lietā C‑251/98 Baars (Recueil, I‑2787. lpp., 22. punkts). Lai arī šī lieta attiecās uz dalībvalsts pilsoņa, nevis sabiedrības dalību [sabiedrībā], princips ir tāpat attiecināms uz
         šajā dalībvalstī nodibinātām sabiedrībām. Skat. arī EKL 58. panta 2. punktu, kurā ir noteikts, ka brīvas kapitāla aprites
         piemērošana “neliedz piemērot tādus ierobežojumus attiecībā uz tiesībām veikt uzņēmējdarbību, kas ir saderīgi ar šo Līgumu”.
      
      29 –	It īpaši izmēģinājuma lietas no 1 līdz 4. No paša rīkojuma par prejudiciālā jautājuma uzdošanu nevar noteikt, vai viena
         no izmēģinājuma lietām, ko ierosinājusi Pirelli, atbilst šim kritērijam.
      
      30 –	Iepriekš 28. zemsvītras piezīmē minētais spriedums, 26. punkts. Skat. arī manus secinājumus apvienotajās lietās C‑515/99,
         no C‑519/99 līdz C‑524/99 un no C‑526/99 līdz C‑540/99 Reisch u.c. (2002. gada 5. marta spriedums, Recueil, I‑2157. lpp., 59. punkts).
      
      31 –	2000. gada 6. jūnija spriedums lietā C‑35/98 Verkooijen (Recueil, I‑4071. lpp.). Skat. arī iepriekš 2. zemsvītras piezīmē minēto spriedumu lietā Manninen, kurā šis jautājums nav ticis precīzi apspriests.
      
      32 –	EKL 95. panta 2. punktā ir precizēts, ka šo pantu nepiemēro fiskāliem noteikumiem. Šis pants tiesiskā regulējuma normu
         tuvināšanai paredz koplēmuma procedūru, kas minēta EKL 251. pantā, kurā ir paredzēts kvalificētā balsu vairākuma balsojums.
      
      33 –	Pastāvošie tiesību akti nav un nemēģina veidot pamatu jebkādai pozitīvai loģiskai Kopienas nodokļu sistēmai, bet attiecas
         tikai uz konfidenciālām, labi noteiktām jomām un ar īpašu atbilstību noteiktām pārrobežu situācijām. Tas, protams, spēcīgi
         kontrastē ar netiešiem nodokļiem, attiecībā uz kuriem Kopienu tiesībās ir izstrādāta kopīga sistēma aplikšanai ar nodokli,
         kas ir balstīta uz EKL 93. panta “pastāvīgu saskaņošanas prasību”.
      
      34 –	Skat. it īpaši iepriekš 4. zemsvītras piezīmē minēto spriedumu lietā Marks & Spencer, 29. punkts un tajā minētā judikatūra.
      
      35 –	Skat. iepriekš 4. zemsvītras piezīmē minēto spriedumu lietā Marks & Spencer, 30. punkts, un 1999. gada 21. septembra spriedumu lietā C‑307/97 Saint GobainZN, Recueil, I‑6161. lpp., 35. punkts.
      
      36 –	Skat. it īpaši iepriekš 4. zemsvītras piezīmē minēto spriedumu lietā Marks & Spencer, 35. punkts, iepriekš 28. zemsvītras piezīmē minēto spriedumu lietā Baars, iepriekš 35. zemsvītras piezīmē minēto spriedumu lietā Saint Gobain, 1997. gada 15. maija spriedumu lietā C‑250/95 Futura Participations un Singer (Recueil, I‑2471. lpp.) un 1998. gada 16. jūlija spriedumu lietā C‑264/96 ICI (Recueil, I‑4695. lpp.).
      
      37 –	Skat. it īpaši 2005. gada 13. decembra spriedumu lietā C‑311/97 Royal Bank of Scotland (Krājums, I‑2681. lpp.).
      
      38 –	Skat. iepriekš minēto spriedumu lietā Royal Bank of Scotland, 26. punkts un tajā minētā judikatūra.
      
      39 –	Turklāt skat. manis veikto analīzi par Tiesas judikatūrā aplūkotajām situācijām, šo secinājumu IV sadaļas A daļas 2. nodaļas
         c) apakšpunktā, 42.–54. punkts.
      
      40 –	Komisijas paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam un Eiropas Ekonomisko un Sociālo lietu komitejai “Uz kopīgu tirgu bez
         nodokļu šķēršļiem”, kurā ir norādīts, ka iekšējā tirgū pastāv liels skaits nodokļu šķēršļu ekonomiskai pārrobežu darbībai,
         secinot, ka “šo problēmu vairākums rodas no tā, ka ES uzņēmumiem ir jāizpilda (attiecīgajā laikā posmā) 15 dažādu veidu normu
         kopumu prasības [..]. Likumu, konvenciju un nodokļu prakses daudzveidība rada nozīmīgas atbilstības sasniegšanas izmaksas
         un veido barjeru pārrobežu ekonomiskai darbībai”[COM (2001) 582, galīgā redakcija, 11. lpp.].
      
      41 –	2005. gada 12. jūlija spriedums lietā C‑403/03 Schempp (Krājums, I‑6421. lpp., 45. punkts). Skat. arī manu secinājumu šajā lietā 33. punktu, kā arī 2004. gada 15. jūlija spriedumu
         lietā C‑365/02 Lindfors (Krājums, I‑7183. lpp., 34. punkts).
      
      42 –	Šajā gadījumā ir iespējams spriest par atbilstošu analoģiju ar sociālā nodrošinājuma jomu, kas galvenokārt ir balstīta
         uz atšķirīgu valstu sistēmu līdzāspastāvēšanu. Lai arī Padomes 1971. gada 14. jūnija Regula (EEK) Nr. 1408/71 par sociālā
         nodrošinājuma sistēmu piemērošanu darbiniekiem un viņu ģimenēm, kas pārvietojas Kopienā (konsolidētā redakcija – OV 28, 30.01.1997.,
         1. lpp.), starp šīm sistēmām rada noteiktas saistības pašreizējā Kopienu tiesību stadijā, nav paredzēts, ka fiziskās personas
         varētu pārvietoties starp dažādām dalībvalstīm, nekādi neietekmējot savu sociālā nodrošinājuma statusu.
      
      43 –	Atšķirību pastāvēšanai pašai par sevi var būt pozitīva ietekme uz dalībvalstu ekonomiku, un tā var dot labumu iekšējam
         tirgum. Izņemot noteiktus ārkārtējus gadījumus – piemēram, “ļaunprātīgas nodokļu konkurences” gadījumus – pārliecinošs arguments
         ir tāds, ka pārskatāma regulējoša konkurence nodokļu sistēmās vai citās jomās mudina dalībvalsti būt, cik vien iespējams,
         efektīvai savu nodokļu sistēmu vadībā un strukturēšanā un savu ieņēmumu no tiešajiem nodokļiem izlietojumā.
      
      44 –	Skat. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) izstrādāto konvencijas modeli par nodokļu dubulto uzlikšanu
         ienākumam un kapitālam, ar pantu komentāriem, ESAO, Parīze, 1977, redakcija ar grozījumiem.
      
      45 –	Skat. ESAO konvencijas modeli par nodokļu dubulto uzlikšanu, 44. zemsvītras piezīme.
      
      46 –	Atbrīvojuma metodes gadījumā nodokļa maksātāja rezidences valsts atbrīvo no nodokļa savu rezidentu ārvalsts izcelsmes ienākumus,
         pamatojoties uz to, ka šis ienākums jau ir aplikts ar nodokli “izcelsmes” valstī (proti, valstī, kurā ienākums tika gūts).
         Tomēr nodokļa atlaides metodes gadījumā, novēršot dubulto aplikšanu ar nodokli, nodokļa maksātājs, kas gūst ārvalsts izcelsmes
         ienākumus, savā rezidences valstī maksā nodokli par saviem gūtajiem ienākumiem pasaulē, ieskaitot ārvalsts izcelsmes ienākumus,
         bet var saņemt nodokļa atlaidi izcelsmes valstī samaksātā nodokļa apmērā pret rezidences valsts nodokli, kas piemērojams šiem
         ārvalsts izcelsmes ienākumiem.
      
      47 –	1998. gada 12. maija spriedums lietā C‑336/96 Gilly (Recueil, I‑2793. lpp., 30. un 31. punkts). Skat. arī šī sprieduma 24. punktu: “Dalībvalstis ir kompetentas noteikt kritērijus ienākumu
         un īpašuma aplikšanai ar nodokli, lai novērstu dubulto aplikšanu ar nodokli – ar, inter alia, starptautisku nolīgumu palīdzību –, un tās ir noslēgušas daudzas divpusējas konvencijas, kuras it īpaši ir balstītas uz
         [ESAO] noteikto konvencijas modeli par ienākuma un īpašuma nodokli”.
      
      48 –	Skat., piemēram, 2003. gada 12. jūnija spriedumu lietā C‑234/01 Gerritse (Recueil, I‑5933. lpp., 45. punkts), kurā Tiesa atzina, ka “turklāt rezidence ir nodokļa piesaistes rādītājs, uz kuru parasti pamatojas
         pašreizējās starptautiskās nodokļu tiesības, it īpaši (ESAO) Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas izstrādātais
         konvencijas modelis [..] ar mērķi sadalīt starp valstīm kompetenci nodokļu jomā, pastāvot situācijām, kurās ir svešas izcelsmes
         elementi”. Skat. arī 2005. gada 5. jūlija spriedumu lietā C‑376/03 D (Krājums, I‑5821. lpp., 28. punkts), 2002. gada 12. decembra spriedumu lietā C‑385/00 De Groot (Recueil, I‑11819. lpp., 93. punkts), iepriekš 35. zemsvītras piezīmē minēto spriedumu lietā Saint-Gobain ZN, iepriekš 36. zemsvītras piezīmē minēto spriedumu lietā Futura Participations un Singer, 20. un 21. punkts, un 1995. gada 14. februāra spriedumu lietā C‑279/93 Schumacker (Recueil, I‑225. lpp., 34. punkts), kurā Tiesa nosprieda, ka “tas, ka dalībvalsts nepiešķir nerezidentam atsevišķas priekšrocības,
         kuras tā piešķir rezidentam, parasti nav diskriminējoši, jo šīs abas nodokļa maksātāju kategorijas neatrodas salīdzināmās
         situācijās”.
      
      49 –                                                                                                 Iepriekš 4. zemsvītras piezīmē minētais spriedums lietā Marks & Spencer, 37. un 38. punkts.
      
      50 –                                                                                        Iepriekš 37. zemsvītras piezīmē minētais spriedums lietā Royal Bank of Scotland, 26. punkts un tajā minētā judikatūra.
      
      51 –	Iepriekš 2. zemsvītras piezīmē minētais spriedums lietā Manninen (valsts dividendēm piešķirtā nodokļa atlaide ir jāpiešķir arī attiecībā uz ārvalsts izcelsmes dividendēm), iepriekš 31. zemsvītras
         piezīmē minētais spriedums lietā Verkooijen (rezidences valstij ir jāpiešķir tāds pats atbrīvojums no fiziskās personas ienākuma nodokļa par ārvalsts izcelsmes dividendēm,
         kādu tā piešķir attiecībā uz attiecīgās valsts dividendēm) un 2004. gada 15. jūlija spriedums lietā C‑315/02 Lenz (Krājums, I‑7063. lpp.) (iespēja izvēlēties nodokļa sistēmu ienākumam no valsts dividendēm ir jāattiecina arī uz ārvalsts
         izcelsmes dividendēm). Skat. arī 2004. gada 4. marta spriedumu lietā C‑334/02 Komisija/Francija (Recueil, I‑2229. lpp.) (nodokļa ieturējuma ienākuma gūšanas vietā samazinātā likme tika piemērota vienīgi Francijas rezidentu debitoru
         veiktajiem maksājumiem; līdzīga priekšrocība bija jāpiešķir ārvalstu debitoru veikto maksājumu saņēmējiem), kā arī ģenerāladvokāta
         Ticano [Tizzano] 2005. gada 10. novembra secinājumus, kas sniegti lietā C‑292/04 Meilicke u.c. (2007. gada 6. marta spriedums, Krājums, I‑1835. lpp.).
      
      52 –	2000. gada 14. decembra spriedums lietā C‑141/99 AMIB (Recueil, I‑11619. lpp.), 2002. gada 12. septembra rīkojums lietā C‑431/01 Mertens (Recueil, I‑7073. lpp.) (valsts sabiedrībai tika prasīts ieskaitīt valsts zaudējumus ārvalsts peļņā) un iepriekš 36. zemsvītras piezīmē
         minētais spriedums lietā ICI (valsts zaudējumu atvieglojums, kas ir atkarīgs no tā, vai attiecīgajai valsts sabiedrībai ir ārvalsts meitas uzņēmumi).
      
      53 –                                                                                                                   Iepriekš 3. zemsvītras piezīmē minētais spriedums lietā Metallgesellschaft u.c.
      54 –                                                                                                 Iepriekš 4. zemsvītras piezīmē minētais spriedums lietā Marks & Spencer, 46. punkts. Tiesa šo viedokli pamatoja, balstoties inter alia uz to, ka sabiedrībām nav iespējas izvēlēties kompetenci nodokļu jomā atkarībā no tā, ko nosaka normas par brīvu apriti,
         jo tas varētu apdraudēt kompetenču sabalansētu sadali nodokļu [aplikšanas] jomā.
      
      55 –	Piemēram, ar nodokli neapliekamās pamatsummas ienākumu sadalīšanas iespēja (splitting) laulātajiem vai uzturlīdzekļu maksājuma atskaitīšana.
      
      56 –	Skat. it īpaši iepriekš 48. zemsvītras piezīmē minēto spriedumu lietā De Groot, 99. un 100. punkts, 1999. gada 14. septembra spriedumu lietā C‑391/97 Gschwind (Recueil, I‑5451. lpp., 22. punkts) un 1996. gada 27. jūnija spriedumu lietā C‑107/94 Asscher (Recueil, I‑3089. lpp., 44. punkts). Tā pamatā ir vispārēji pieņemts aizbildinājums, ka rezidences valsts, kas apliek ar nodokli ienākumu
         pasaulē, atrodas labākā situācijā, lai iegūtu informāciju par šo situāciju. Skat. arī tā saukto sprieduma lietā Schumacker atkāpi no šī principa, kas ir apskatīts vēlāk šajos secinājumos.
      
      57 –	1995. gada 14. novembra spriedums lietā C‑484/93 Svensson un Gustavsson (Recueil, I‑3955. lpp.), kā arī iepriekš 31. zemsvītras piezīmē minētais spriedums lietā Verkooijen.
      
      58 –	2004. gada 11. marta spriedums lietā C‑9/02 De Lasteyrie du Saillant (Recueil, I‑2409. lpp.).
      
      59 –	2003. gada 18. septembra spriedums lietā C‑168/01 Bosal (Recueil, I‑9409. lpp.).
      
      60 –	Saskaņā ar Direktīvas 90/435 4. panta 2. punktu.
      
      61 –	Skat. iepriekš 28. zemsvītras piezīmi.
      
      62 –	Skat. iepriekš 3. zemsvītras piezīmi.
      
      63 –	Skat. iepriekš 36. zemsvītras piezīmi.
      
      64 –	Piebildīšu, ka ir grūti saskatīt sprieduma lietā Metallgesellschaft u.c. (minēts iepriekš 3. zemsvītras piezīmē) atbilstību situācijai lietā Bosal (minēts iepriekš 59. zemsvītras piezīmē). Lietā Metallgesellschaft u.c. Tiesa būtībā nosprieda, ka sabiedrību grupām, kurām ir ārvalsts mātes uzņēmums, nevar liegt izvēlēties grupas ienākuma
         aplikšanas ar nodokli sistēmu, kas ir pieejama sabiedrību grupām, kurām ir attiecīgās valsts mātes uzņēmums; atbilstoši šai
         sistēmai Apvienotās Karalistes meitas uzņēmumiem nebija jāmaksā citā gadījumā attiecībā uz to mātes uzņēmumiem maksātajām
         dividendēm piemērojamais ACT. Šajā lietā kompetence aplikt ar nodokli Apvienotās Karalistes meitas uzņēmumu peļņu principā bija Apvienotajai Karalistei,
         un tādējādi Apvienotajai Karalistei bija pienākums, īstenojot savu kompetenci nodokļu jomā, piešķirt tādas pašas priekšrocības
         visām Apvienotās Karalistes rezidentēm sabiedrībām neatkarīgi no to mātes uzņēmumu atrašanās vietas. Šajā nozīmē lieta ir
         jāskata kā tāda, kas ir pretēja situācijai lietā Bosal, kurā Nīderlande kā mātes uzņēmuma rezidences valsts izvēlējās neīstenot kompetenci nodokļu jomā pār nerezidenta meitas uzņēmuma
         peļņu.
      
      65 –	Iepriekš 4. zemsvītras piezīmē minētais spriedums lietā Marks & Spencer, 55. un 56. punkts.
      
      66 –	Ibidem.
      
      67 –Iepriekš 35. zemsvītras piezīmē minētais spriedums lietā Saint Gobain ZN.
      
      68 –	1986. gada 28. janvāra spriedums lietā C‑270/83 Komisija/Francija (Recueil, 273. lpp.), 1993. gada 13. jūlija spriedums lietā C‑330/91 Commerzbank (Recueil, I‑4017. lpp.) (nerezidentes sabiedrības filiāle, kurai ir tiesības uz identisku procentu [likmi] pārmaksāto nodokļu atmaksai),
         kā arī iepriekš 36. zemsvītras piezīmē minētais spriedums lietā Futura Participation un Singer (nerezidentes sabiedrības filiāle, kurai ir tiesības uz tādām pašām zaudējumu pārnešanas iespējām).
      
      69 –                                                                                                                   Iepriekš 68. zemsvītras piezīmē minētais spriedums lietā Komisija/Francija.
      
      70 –                                                                                                                   Iepriekš 37. zemsvītras piezīmē minētais spriedums lietā Royal Bank of Scotland.
      
      71 –	2002. gada 12. decembra spriedums lietā C‑324/00 Lankhorst-Hohorst (Recueil, I‑11779. lpp.), skat. arī lietu Test claimants in the Thin Cap Group Litigation, kas tiek izskatīta Tiesā (OV 2005, C 57, 20. lpp.).
      
      72 –                                                                                                                   Iepriekš 36. zemsvītras piezīmē minētais spriedums lietā FuturaParticipations un Singer, 21. punkts.
      73 –	1998. gada 28. aprīļa spriedums lietā C‑118/96 Safir (Recueil, I‑1897. lpp.), kā arī iepriekš 36. zemsvītras piezīmē minētais spriedums lietā Futura Participations un Singer.
      
      74 –                                                                                                                   Iepriekš 48. zemsvītras piezīmē minētais spriedums lietā Gerritse, 27. punkts.
      
      75 –                                                                                                                   Iepriekš 48. zemsvītras piezīmē minētie spriedumi lietā Gerritse, un lietā Schumacker. Skat. arī iepriekš 52. zemsvītras piezīmē minēto spriedumu lietā Asscher (nepaaugstināta nodokļa likme nerezidentiem) un 1995. gada 11. augusta spriedumu lietā C‑80/94 Wielockx (Recueil, I‑2493. lpp.) (izcelsmes valstīm ir jāļauj nerezidentiem atskaitīt no summām saistībā ar pensiju iemaksām ienākumus, ko
         nerezidenti ieguvuši šo valstu teritorijā tādā pašā veidā kā rezidenti, ja vien nav piemērojams izņēmums sakarā ar nepieciešamību
         nodrošināt nodokļu sistēmas saskaņotību).
      
      76 –                                                                                                                   Iepriekš 48. zemsvītras piezīmē minētais spriedums lietā Gerritse, 54. punkts.
      77 –	2006. gada 19. janvāra spriedums lietā C‑265/04 Bouanich (Krājums, I‑923. lpp., 51.–55. punkts).
      
      78 –	Skat. it īpaši iepriekš 48. zemsvītras piezīmē minēto spriedumu lietā D, 38. punkts (attiecībā uz īpašuma nodokli).
      
      79 –                                                                                                                   Iepriekš 48. zemsvītras piezīmē minētie spriedumi lietā Schumacker un lietā D., 30. punkts; 2004. gada 1. jūlija spriedums lietā C‑169/03 Wallentin (Krājums, I‑6443. lpp.), iepriekš 75. zemsvītras piezīmē minētais spriedums lietā Wielockx, 22. punkts, un iepriekš 56. zemsvītras piezīmē minētais spriedums lietā Gschwind.
      80 –	Skat. it īpaši iepriekš 56. zemsvītras piezīmē minēto spriedumu lietā Gschwind, 29. punkts, un iepriekš 48. zemsvītras piezīmē minēto spriedumu lietā De Groot, 101. punkts. Izcelsmes valsts izņēmuma pienākums ņemt vērā personīgos apstākļus arī ir piemērojams attiecībā uz īpašuma
         nodokli, kas ir cits tiešais nodoklis, kas ir balstīts uz nodokļu maksātāja maksātspēju: iepriekš 48. zemsvītras piezīmē minētais
         spriedums lietā D., 31.–34. punkts. Skat. arī ģenerāladvokāta Ležē [Léger] 2005. gada 1. martā sniegtos secinājumus lietā C‑152/03 Ritter-Coulais (2006. gada 21. februāra spriedums, Krājums, I‑1711., I‑1713. lpp.), kuros ģenerāladvokāts atbalsta šo izņēmumu paplašināšanu
         ārpus “tipiskām”, ar personu saistītām priekšrocībām līdz pat tiesībām ieskaitīt rezidences valstī radušos zaudējumus no īres
         ieņēmumiem.
      
      81 –	Skat. 67. un 68. punktā minētos spriedumus.
      
      82 –	Skat iepriekš 77. zemsvītras piezīmē minēto spriedumu, 51. punkts.
      
      83 –	Par šo jautājumu jāatzīmē, ka EBTA tiesa savā 2004. gada 23. novembra spriedumā lietā E‑1/04 Fokus Bank pret Norvēģiju (2004 EBTA, Tiesas ziņojums, 11) izvēlējās citādu pieeju. Šajā lietā cita starpā tika risināts jautājums par
         Norvēģijas normu saderību ar brīvu kapitāla apriti (EEZ Nolīguma 40. pants, ekvivalents EKL 56. pantam), saskaņā ar kurām
         Norvēģija sabiedrības peļņu vispirms aplika ar uzņēmumu ienākuma nodokli un pie dividenžu izmaksāšanas: 1) rezidentu gadījumā
         – ar ienākumu nodokli. Tomēr pilnīgu nodokļa atlaidi piešķīra rezidentiem akcionāriem, atvieglojot ekonomisko dubulto dividenžu
         aplikšanu ar nodokli; 2) nerezidentu gadījumā – ar 15 % nodokļa ieturējumu ienākuma gūšanas vietā. Tomēr saskaņā ar šajā lietā
         atbilstīgo CDI šie 15 % tika ieskaitīti rezidences valstī noteiktajā nodoklī. Uzskatot, ka ar šo normu tiek pārkāpts kapitāla brīvas aprites
         princips, EBTA tiesa novienādoja izmaksājamo dividenžu aplikšanu ar nodokli (izcelsmes valsts aplikšana ar nodokli) ar ienākošo
         dividenžu aplikšanu ar nodokli (rezidences valsts aplikšana ar nodokli), balstoties uz Kopienu Tiesas spriedumiem lietā Lenz un lietā Manninen (30. punkts), un uzskatīja, ka izcelsmes valsts principā nevarēja balstīties uz CDI noteikumiem, lai novērstu šīs izcelsmes valsts radīto ekonomisko dubulto aplikšanu ar nodokli (37. punkts). Iepriekš minēto
         iemeslu dēļ, es nepiekrītu šai analīzei.
      
      84 –	1992. gada 28. janvāra spriedums lietā C‑204/90 Bachmann (Recueil, I‑249. lpp.).
      
      85 –	Skat. it īpaši iepriekš 71. zemsvītras piezīmē minēto spriedumu lietā Lankhorst-Hohorst un iepriekš 36. zemsvītras piezīmē minēto spriedumu lietā ICI.
      
      86 –	Piemēram, ja valsts ir izvēlējusies (pilnībā) neatvieglot ekonomisko dubulto dividenžu aplikšanu ar nodokli, tad kopējā
         maksājamā nodokļu summa par Apvienotās Karalistes meitas uzņēmuma sadalīto peļņu tās Apvienotās Karalistes nerezidentam mātes
         uzņēmumam būtu lielāka nekā nodoklis par Apvienotās Karalistes meitas uzņēmuma sadalīto peļņu Apvienotās Karalistes mātes
         uzņēmumam.
      
      87 –	Iepriekš minēta 2. zemsvītras piezīmē.
      
      88 –	Skat. iepriekš 77. zemsvītras piezīmē minēto spriedumu lietā Bouanich, 54. un 55. punkts.
      
      89 –	Iepriekš minēts 48. zemsvītras piezīmē.
      
      90 –                                                                      Iepriekš 48. zemsvītras piezīmē minētais spriedums lietā D., 60. punkts.
      
      91 –	Skat. it īpaši iepriekš 47. zemsvītras piezīmē minētos ģenerāladvokāta Ruisa-Harabo Kolomera [Ruiz-Jarabo Colomer] komentārus lietā Gilly, kuru 66. punktā ir teikts, ka “divpusējās konvencijas par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu mērķis ir novērst, ka ienākumi,
         kuri jau ir aplikti ar nodokli vienā valstī, tiek vēlreiz aplikti ar nodokli citā valstī. Tās mērķis nav nodrošināt, ka nodokļa
         maksātāja samaksātais nodoklis vienā valstī nav lielāks par to, kas būtu jāmaksā citā valstī, neskatoties uz to, no kurienes
         ienākumi ir saņemti un kāda ir to īpašā izcelsme”.
      
      92 –	Iepriekš minēta 2. zemsvītras piezīmē.