CELEX: 62006CC0003
Language: sv
Date: 2006-11-16
Title: Förslag till avgörande av generaladvokat Poiares Maduro föredraget den 16 november 2006. # Groupe Danone mot Europeiska kommissionen. # Överklagande - Konkurrens - Konkurrensbegränsande samverkan - Böter - Riktlinjerna för beräkning av böter - Meddelandet om samarbete. # Mål C-3/06 P.

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT
      M. POIARES MADURO
      föredraget den 16 november 20061(1)
      
      Mål C‑3/06 P
      Groupe Danone
      mot
      Europeiska gemenskapernas kommission
      ”Överklagande – Konkurrens – Böter – Artikel 15.2 i rådets förordning nr 17 – Upprepad överträdelse – Riktlinjer för beräkning av böter – Artikel 229 EG – Artikel 17 i rådets förordning nr 17 – Full prövningsrätt – Förbud att döma utöver parternas yrkanden (ultra petita) – Rätten till försvar”1.        Förevarande överklagande, som har ingetts av Groupe Danone (nedan kallad klaganden) riktar sig mot förstainstansrättens dom
         av den 25 oktober 2005 i mål T-38/02, Groupe Danone mot kommissionen (nedan kallad den överklagade domen).(2) Det målet gällde kommissionens beslut 2003/569/EG av den 5 december 2001 (nedan kallat det ifrågasatta beslutet),(3) genom vilket kommissionen påförde klaganden böter för att ha deltagit i en konkurrensbegränsande samverkan på den belgiska
         marknaden för öl. Förstainstansrätten fastställde i huvudsakliga delar det ifrågasatta beslutet, men satte ned böterna. I
         förevarande mål, som endast rör fastställandet av bötesbeloppet, har klaganden gjort gällande att förstainstansrätten har
         gjort sig skyldig till en felaktig rättstillämpning genom att göra en oriktig bedömning av begreppet upprepad överträdelse
         och genom att på ett rättsstridigt sätt ändra kommissionens beräkningsmetod. 
      
      I –    Bakgrund till överklagandet 
      A –    Tillämpliga bestämmelser
      2.        Vid tidpunkten för omständigheterna i målet omfattades genomförandet av artiklarna 81 EG och 82 EG, inklusive böter som kommissionen
         får ålägga när en överträdelse har konstaterats, av rådets förordning (EEG) nr 17.(4)
      
      3.        I artikel 15.2 i förordning nr 17 föreskrivs följande: 
      
      ”Kommissionen får ålägga företag och företagssammanslutningar böter om lägst ettusen och högst en miljon [euro], eller ett
         högre belopp som dock inte får överstiga tio procent av föregående räkenskapsårs omsättning för varje företag som har deltagit
         i överträdelsen genom att uppsåtligen eller av oaktsamhet
      
      a) överträda bestämmelserna i fördragets artikel [81.1] eller artikel [82], eller
      b) åsidosätta ett åläggande som har beslutats med stöd av artikel 8.1 [i förordningen].
      När bötesbeloppet fastställs skall hänsyn tas både till hur allvarlig överträdelsen är och hur länge den har pågått.” 
      4.        Genom riktlinjer för beräkning av böter som dömts ut enligt artikel 15.2 i förordning nr 17 och artikel 65.5 i EKSG-fördraget
         (EGT C 9, 1998, s. 3) (nedan kallade riktlinjerna), föreskrivs en metod för att fastställa bötesbeloppet som ”bygger på ett
         grundbelopp som kan ökas för att beakta försvårande omständigheter och minskas för att beakta förmildrande omständigheter”
         (andra stycket i riktlinjerna).
      
      5.         Enligt riktlinjerna skall ”[d]etta grundbelopp fastställ[a]s på grundval av överträdelsens allvar och varaktighet. Dessa
         är de enda kriterier som anges i artikel 15.2 i förordning nr 17” (punkt 1 i riktlinjerna). Grundbeloppet kan ökas vid särskilda
         försvårande omständigheter såsom att ett företag upprepar överträdelser av samma typ (punkt 2 i riktlinjerna). Grundbeloppet
         kan minskas vid förmildrande omständigheter (punkt 3 i riktlinjerna).
      
      6.        I artikel 229 EG stadgas att ”[i] de förordningar som Europaparlamentet och rådet gemensamt eller rådet ensamt antar ... får
         domstolen ges en obegränsad behörighet i fråga om de påföljder som föreskrivs i förordningarna”.
      
      7.        Mot bakgrund av den bestämmelsen föreskrivs i artikel 17 i förordning nr 17 följande:
      
      ”Domstolen har oinskränkt rätt enligt fördragets artikel [229 EG] att pröva beslut genom vilka kommissionen har fastställt
         böter eller viten. Domstolen kan upphäva, sätta ned eller höja ålagda böter eller viten.”
      
      B –    Bakgrund till tvisten 
      8.        Det ifrågasatta beslutet(5) är riktat till klaganden och också till Interbrew, Alken-Maes, Haacht och Martens. I beslutet konstateras två olika överträdelser
         av konkurrensreglerna, nämligen dels en komplicerad uppsättning avtal och/eller samordnade förfaranden på den belgiska marknaden
         för öl (nedan kallat kartellen mellan Interbrew och Alken Maes), dels samordnade förfaranden på området för legotillverkat
         öl. 
      
      9.        Klaganden var vid tidpunkten för omständigheterna moderbolag till Alken-Maes. Mot bakgrund av att klaganden var aktivt inblandad
         i kartellen mellan Interbrew och Alken-Maes, höll kommissionen klaganden ansvarig för såväl sin egen inblandning i kartellen som för Alken-Maes.(6) Däremot ansåg kommissionen inte att det fanns anledning att hålla klaganden ansvarig för att dess dotterbolag deltog i det
         samordnade förfarandet på området för legotillverkat öl, eftersom klaganden inte själv var delaktig i denna samverkan.(7)
      
      10.      Genom det ifrågasatta beslutet ålades klaganden att betala böter på 44,043 miljoner euro, på grund av sin inblandning i kartellen
         mellan Interbrew och Alken-Maes från och med den 28 januari 1993 till och med den 28 januari 1998.(8)
      
      11.      Böterna beräknades enligt följande: 
      
      
               Allvar
            
            
               25,00 miljoner euro
            
             
         
               Varaktighet (+45 procent)
            
            
               11,25 miljoner euro
            
            
               +
            
         
               Grundbelopp
            
            
               36,25 miljoner euro
            
            
               =
            
         
               Försvårande omständigheter (+50 procent) 
            
            
               18,125 miljoner euro
            
            
               +
            
         
               Totalt efter försvårande omständigheter
            
            
               54,38 miljoner euro
               
            
            
               =
            
         
               Förmildrande omständigheter (‑10 procent)
            
            
               5,438 miljoner euro
            
            
               ‑
            
         
               Totalt före nedsättning för samarbete
            
            
               48,94 miljoner euro
            
            
               =
            
         
               Nedsättning för samarbete (‑10 procent)
            
            
               4,894 miljoner euro
            
            
               ‑
            
         
               Slutgiltigt bötesbelopp      
            
            
               44,043 miljoner euro
            
            
               =
            
         
      12.      I det ifrågasatta beslutet hänvisas till följande försvårande omständigheter: För det första utgjorde överträdelsen av artikel
         81 EG en upprepad överträdelse, eftersom klaganden redan två gånger tidigare hade dömts för liknande överträdelser,(9) och för det andra tvingade klaganden Interbrew till en utvidgning av samarbetet genom att hota med åtgärder mot Interbrew
         om detta företag inte medverkade.(10)
      
      C –    Den överklagade domen
      13.      Genom ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 22 februari 2002, väckte klaganden talan om ogiltigförklaring
         av beslutet. Klaganden yrkade i andra hand att bötesbeloppet skulle nedsättas.
      
      14.      Förstainstansrätten fastställde att talan inte kunde bifallas på någon av klagandens grunder, med undantag för den femte grunden,
         vilken gällde att det saknades stöd för att betrakta klagandens påtryckningar mot Interbrew som en försvårande omständighet.(11) Förstainstansrätten fann att det, trots att hot hade formulerats mot Interbrew, inte var styrkt att det fanns ett orsakssamband
         mellan hotet och Interbrews samtycke till utvidgningen av den konkurrensbegränsande samverkan.(12) Av denna anledning fastställde förstainstansrätten den sammanlagda ökningen av grundbeloppet på grund av försvårande omständigheter
         till 40 procent i stället för 50 procent.(13) Förstainstansrätten nedsatte, genom att använda en annan beräkningsmetod än den som använts i beslutet, bötesbeloppet till
         42,4125 miljoner euro och ogillade talan i övrigt.
      
      15.      Den 4 januari 2006 ingav klaganden förevarande överklagande av förstainstansrättens dom. 
      
      II – Bedömning av överklagandet
      16.      Klaganden har åberopat fem grunder till stöd för sitt yrkande om delvist upphävande av den överklagande domen. Dessa grunder
         gäller dels förstainstansrättens tolkning av begreppet upprepad överträdelse, dels ändringen av metoden för att beräkna böterna.
         
      
      A –    Grunder angående upprepad överträdelse som en försvårande omständighet 
      
       Den första grunden: Åsidosättande av principen nulla poena sine lege 
      17.      Klaganden har gjort gällande att förstainstansrätten, genom att bekräfta höjningen av klagandens böter på grund av den försvårande
         omständigheten upprepad överträdelse, har åsidosatt den för överträdelser och sanktionsåtgärder gällande legalitetsprincipen
         och dess följsats förbudet mot retroaktiv tillämpning av strängare lagstiftning om sanktionsåtgärder. Enligt klaganden finns
         det ingen klar och tillräckligt förutsägbar rättslig grund i gemenskapsrätten för att anse upprepad överträdelse som en försvårande
         omständighet. Klaganden har gjort gällande att det i vart fall inte förelåg någon sådan rättslig grund vid tidpunkten för
         de tidigare överträdelserna. 
      
      18.      Förstainstansrätten slog i punkt 351 i den överklagade domen fast att kommissionen inte hade åsidosatt principen nulla poena sine lege genom att tillämpa den försvårande omständigheten upprepad överträdelse, ”eftersom det är utrett att denna möjlighet [för
         kommissionen] är inskriven i punkt 2 första strecksatsen i riktlinjerna och att dessa inte kan anses gå utöver den rättsliga
         ram för sanktionsåtgärderna såsom den anges i artikel 15.2 i förordning nr 17”. 
      
      19.      Denna ordalydelse kan antyda att förstainstansrätten ansåg att punkt 2 i riktlinjerna utgjorde den rättsliga grunden för kommissionens
         slutsatser beträffande klagandens upprepade överträdelse. Att betrakta riktlinjerna på detta sätt skulle vara felaktigt. Riktlinjerna
         säkerställer rättssäkerheten, eftersom det i dessa föreskrivs vilken metod som kommissionen skall tillämpa, men de utgör inte
         den rättsliga grunden för fastställandet av bötesbeloppet.(14) Jag föreslår emellertid att domstolen inte bifaller överklagandet på den första grunden.(15)
      
      20.      För det första bygger klagandens grund om att förstainstansrätten har åsidosatt principen nulla poena sine lege, genom att det saknades tillräcklig rättslig grund vid tidpunkten för de tidigare överträdelserna, på ett felaktigt antagande.
         Den avgörande tidpunkten för huruvida det föreligger en tillräcklig rättslig grund för att öka bötesbeloppet på grund av upprepad
         överträdelse är tidpunkten för den senaste överträdelsen, det vill säga den överträdelse som gav upphov till det beslut i
         vilket tidigare överträdelser anses utgöra en försvårande omständighet. En parallell kan i detta avseende dras till Europeiska
         domstolen för de mänskliga rättigheternas dom av den 29 mars 2006 i målet Achour, i vilken den domstolen slog fast att ”praxisen
         att beakta tidigare händelser skall skiljas från begreppet retroaktiv tillämpning av lagen i egentlig mening”.(16) Det avgörande är därför att klaganden vid tidpunkten för den senaste överträdelsen kunde förutse de rättsliga konsekvenserna
         av sina handlingar och anpassa sitt handlande därefter.(17)
      
      21.      Fanns det vid tidpunkten för den senare överträdelsen en tillräcklig rättslig grund för att betrakta de upprepade överträdelserna
         som en försvårande omständighet? Den relevanta rättsliga grunden är artikel 15.2 i förordning nr 17, i vilken det, klart och
         entydigt,(18) anges att kommissionen får ålägga ett företag böter vid överträdelser av artikel 81 EG eller 82 EG. I denna bestämmelse föreskrivs
         vidare att bötesbeloppet inte får överstiga tio procent av företagets omsättning under föregående räkenskapsår och att ”[n]är
         bötesbeloppet fastställs skall hänsyn tas både till hur allvarlig överträdelsen är och hur länge den pågått”.(19) Artikel 15.2, i vilken det visserligen fastställs ett tydligt takbelopp, är brett formulerad beträffande vilka omständigheter
         som skall beaktas vid fastställandet av det exakta bötesbeloppet. I konkurrensrättsliga sammanhang anser jag dock att det
         som huvudregel är rimligt och förutsägbart att kommissionen, när den utnyttjar sitt utrymme för skönsmässig bedömning, anser
         att den omständigheten att överträdelsen har upprepats inverkar på överträdelsens allvar. Detta förefaller även vara den uppfattning
         som domstolen har gett uttryck för i sin rättspraxis. 
      
      22.      Domstolen har i fast rättspraxis slagit fast att ”kommissionen, vid bedömningen av hur allvarlig en överträdelse är, är skyldig
         – i syfte att fastställa bötesbeloppet – att inte bara ta hänsyn till de särskilda omständigheterna i fallet, utan även det
         sammanhang inom vilket överträdelsen har begåtts, och säkerställa att dess åtgärder har tillräckligt avskräckande verkan,
         framför allt vad beträffar sådana överträdelser som är särskilt skadliga för förverkligandet av gemenskapens mål”.(20) Domstolen upprepade nyligen i sin dom i målet SGL Carbon sin rättspraxis och angav att ”medan grundbeloppet för böterna fastställs
         utifrån överträdelsen, bedöms allvaret av denna med hänsyn till många andra omständigheter. Kommissionen har härvid ett visst
         utrymme för skönsmässig bedömning. Att kommissionen beaktar försvårande omständigheter när den fastställer böterna är förenligt
         med dess uppdrag att säkerställa att konkurrensreglerna efterlevs.”(21) Domstolen bekräftade i sin dom i målet Aalborg Portland m.fl mot kommissionen att upprepning av överträdelser skall beaktas
         vid bedömningen av överträdelsens allvar.(22) Domstolens rättspraxis överensstämmer i detta hänseende med förstainstansrättens. Förstainstansrätten uttalade således i
         sin dom av den 17 december 1991 i målet Enichem Anic mot kommissionen, att ”det förhållandet att kommissionen redan tidigare
         slagit fast att ett företag överträtt konkurrensreglerna och i förekommande fall ålagt företaget ett straff för detta skall
         betraktas som en försvårande omständighet för företaget”.(23)
      
      23.      Klagandens grund står således i strid med de domar i vilka domstolen har slagit fast att artikel 15.2 i förordning nr 17 utgör
         en tillräcklig rättslig grund för att beakta försvårande omständigheter såsom upprepade överträdelser. 
      
      24.      Klagandens argument enligt vilket det saknades tillräcklig rättslig grund, eftersom kommissionen vid tidpunkten för den senaste
         överträdelsen inte ännu hade antagit riktlinjerna, är inte heller övertygande. Riktlinjerna utgör inte den rättsliga grunden
         för fastställandet av bötesbeloppet. De förtydligar endast tillämpningen av artikel 15.2 i förordning nr 17.(24) Klaganden skulle dock, även om riktlinjerna inte hade funnits, ha kunnat förutse de rättsliga konsekvenserna av sina handlingar.
         
      
      25.      Kommissionen beaktade för övrigt, även innan den antog och offentliggjorde riktlinjerna, upprepade överträdelser i vissa av
         sina beslut,(25) inklusive det beslut som meddelades mot klaganden till följd av dess näst senaste överträdelse av artikel 81 EG.(26)
      
      26.      Klaganden kan därför, särskilt mot bakgrund av den rättspraxis som jag har hänvisat till i punkt 22 ovan, inte på allvar göra
         gällande att den inte kunde förutse att upprepade överträdelser skulle betraktas som en försvårande omständighet vid den tidpunkt
         då den begick den ifrågavarande överträdelsen.(27)
      
       Den andra grunden: Åsidosättande av rättssäkerhetsprincipen 
      27.      Klaganden har som andra grund gjort gällande att förstainstansrätten har tillämpat rättssäkerhetsprincipen felaktigt genom
         att inte begränsa den period under vilken upprepad överträdelse kan beaktas. Klaganden har framhållit att de första två beslut
         i vilka kommissionen fann att överträdelser förelåg härrör från 1974 respektive 1984 och att det första beslutet fattades
         under mycket speciella omständigheter. Enligt klaganden har förstainstansrätten tillåtit ett system med ”oändligt upprepade
         överträdelser” som strider mot de allmänna principer som är gemensamma för medlemsstaterna. 
      
      28.      Enligt min uppfattning stödjer sig denna grund på en felaktig tolkning av den överklagade domen. Förstainstansrätten slog
         i huvudsak fast att det inte hade skett något åsidosättande av rättssäkerhetsprincipen, eftersom det varken i förordning nr 17 eller i riktlinjerna föreskrivs någon längsta tillåtna tidsfrist.(28) Förstainstansrätten ansåg med andra ord att det, när det saknas en preskriptionstid, kan förutses att varje överträdelse
         av samma typ, som har begåtts av samma företag och som tidigare har fastställts formellt av kommissionen, kan medföra att
         upprepade överträdelser anses ha skett.(29)
      
      29.      Som utgångspunkt är detta korrekt. Rättssäkerhetsprincipen kräver inte någon preskriptionstid för upprepad överträdelse. Kommissionen
         har följaktligen ett visst utrymme för skönsmässig bedömning vid fastställandet av den tidsperiod under vilken den beaktar
         tidigare fastställda överträdelser. Kommissionen måste emellertid, särskilt mot bakgrund av företagens potentiellt långa livslängd,
         utnyttja detta utrymme på ett sådant sätt att den beaktar rimliga förväntningar avseende vilka tidigare överträdelser som
         fortfarande är relevanta och vilka överträdelser som i praktiken bortfaller. 
      
      30.       Syftet med att beakta upprepade överträdelser är att få företag som har visat tendens till att begå överträdelser av konkurrensreglerna
         att ändra sitt beteende. Kommissionen och gemenskapsdomstolarna måste således, mot bakgrund av att en preskriptionstid saknas,
         i varje enskilt fall beakta de faktorer genom vilka en sådan tendens bekräftas, inklusive exempelvis den tid som förflutit
         mellan överträdelserna. 
      
      31.      Det var på precis detta sätt som förstainstansrätten behandlade rättssäkerhetsfrågan i den överklagade domen. Förstainstansrätten
         behandlade i punkterna 354 och 355 i den domen utförligt klagandens dokumenterade förflutna med överträdelser av konkurrensreglerna
         och konstaterade att, det vid varje tillfälle hade förflutit en relativt kort tidsperiod från en överträdelse till nästa.
         Förstainstansrätten drog följaktligen slutsatsen att ”[s]ökandens upprepande av ett otillåtet beteende vittnar om en benägenhet
         hos sökanden att inte dra de lämpliga konsekvenserna av att det konstateras att det i företaget har begåtts en överträdelse
         av gemenskapens konkurrensregler”.
      
      32.      Klaganden har till stöd för sitt argument, att förstainstansrätten borde ha tillämpat en preskriptionstid, hänvisat till en
         rättspraxis som inleds med domen i målet Geigy mot kommissionen.(30) I denna rättspraxis anges emellertid i själva verket ett argument a maiore ad minus, till stöd för uppfattningen att det inte är gemenskapsdomstolarna som skall fastställa en gräns för den tidsperiod inom vilken
         upprepade överträdelser kan beaktas. Domstolen ombads i målet Geigy mot kommissionen att klargöra huruvida kommissionen överskred
         en preskriptionstid genom att låta flera år förflyta innan den inledde ett överträdelseförfarande avseende artikel 81 EG.
         I sådana situationer föreligger i än högre grad ett behov av rättssäkerhet. Avsaknaden av en preskriptionstid får nämligen
         till följd att hotet om straff, när som helst i framtiden, kvarstår avseende handlande som skett i det förflutna. Vidare är
         det fram till den tidpunkten inte formellt fastställt att detta handlande faktiskt utgjorde en överträdelse. Domstolen slog
         fast att ”det grundläggande rättssäkerhetskravet hindrar kommissionen från att på obestämd tid dröja med utövandet av sin
         behörighet att påföra böter”.(31) Domstolen fastställde dock ingen preskriptionstid. Den föredrog i stället att bedöma kommissionens agerande mot bakgrund
         av de särskilda omständigheterna i målet,(32) vilket också är precis vad förstainstansrätten gjorde i det ifrågavarande målet. 
      
      33.      Klaganden har gjort gällande att förstainstansrätten inte tillräckligt beaktade den omständigheten, att kommissionen i 1974
         års beslut inte påförde klaganden någon påföljd, utan endast ålade denna att omedelbart upphöra med överträdelsen.(33)
      
      34.       Detta påstående saknar grund. Förstainstansrätten slog med rätta fast att ”begreppet upprepad överträdelse ... inte med nödvändighet
         innebär att det har vidtagits en tidigare sanktionsåtgärd i form av böter, utan endast en tidigare överträdelse”.(34) Den omständigheten att kommissionen inte påför böter när en överträdelse har konstaterats kan inte anses medföra berättigade
         förväntningar om att överträdelsen inte senare kommer att beaktas. 
      
      35.      Av dessa skäl föreslår jag att domstolen inte skall bifalla överklagandet på den andra grunden. 
      
       Den tredje grunden: Bristfällig motivering 
      36.      Klaganden har genom sin tredje grund gjort gällande att den överklagade domens domskäl är motsägelsefulla beträffande sambandet
         mellan upprepad överträdelse och nödvändigheten av att säkerställa att böterna får en tillräckligt avskräckande verkan. Enligt
         klaganden slog förstainstansrätten på ett ställe i sin dom fast att faktorerna avskräckande effekt och upprepad överträdelse
         skall åtskiljas vid bedömningen av överträdelsens allvar, medan den senare i samma dom slog fast att en upprepad överträdelse
         motiverar en höjning av böterna i avskräckande syfte. 
      
      37.      Jag kan inte finna en sådan motsägelse i den överklagade domen. Förstainstansrätten fastslog i själva verket att kommissionen
         med rätta hade beaktat olika faktorer, inklusive upprepad överträdelse, som omständigheter av betydelse för överträdelsens
         allvar, i syfte att fastställa tillräckligt avskräckande böter. Följaktligen föreslår jag att domstolen inte skall bifalla
         överklagandet på den tredje grunden. 
      
      B –    Grunder angående metoden för beräkning av böterna
      38.      Den fjärde och den femte grunden avser den omständigheten att förstainstansrätten tillämpade en beräkningsmetod som var mindre
         fördelaktig än den metod som användes i det ifrågasatta beslutet. Kommissionen hade påfört klaganden böter på 44,043 miljoner
         euro. Förstainstansrätten fastställde, efter att ha funnit att kommissionen felaktigt hade betraktat hotet mot Interbrew som
         en försvårande omständighet, ökningen för försvårande omständigheter till 40 procent i stället för 50 procent. Förstainstansrätten
         fastställde sedan det totala bötesbeloppet till 42,4125 miljoner euro, enligt en annan metod än den som kommissionen hade
         använt. 
      
      39.      Det totala bötesbeloppet nedsattes i den överklagade domen således med 1,6305 miljoner euro. Denna nedsättning skulle dock
         ha uppgått till 2,9355 miljoner euro för det fall förstainstansrätten hade använt samma beräkningsmetod som kommissionen.
         
      
      40.      Klaganden har genom sin fjärde grund gjort gällande att förstainstansrätten har överskridit gränserna för sin behörighet enligt
         artikel 229 EG och artikel 17 i förordning nr 17 genom att ändra metoden för beräkning av böterna. Klaganden har subsidiärt
         gjort gällande en femte grund som avser åsidosättande av rätten till försvar och förbudet mot retroaktiv tillämpning. Dessa
         båda grunder är nära sammanbundna, men jag kommer att behandla dem var för sig. 
      
       Den fjärde grunden: Förstainstansrätten har överskridit gränserna för sin behörighet 
      41.      Klaganden har gjort gällande att förstainstansrätten inte hade rätt, vare sig enligt artikel 230 EG eller artikel 229 EG i
         förening med artikel 17 i förordning nr 17, att ändra kommissionens beräkningsmetod. Klaganden har i huvudsak hävdat att förstainstansrätten
         har agerat antingen utanför sitt lagliga kompetensområde (ultra vires) i förhållande till sin behörighet enligt artikel 230 EG eller utöver vad som yrkats av parterna (ultra petita) vid utövandet av sin behörighet enligt artikel 229 EG. 
      
      42.      Kommissionen har gjort gällande att denna grund inte kan tas upp till sakprövning. Enligt kommissionen har klaganden yrkat
         att domstolen skall ersätta sin egen bedömning av böterna med förstainstansrättens. Kommissionen har påpekat att när förstainstansrätten
         med stöd av sin fulla prövningsrätt i den mening som avses i artikel 229 EG har fastställt ett bötesbelopp ”ankommer [det]
         inte på domstolen, när den prövar rättsfrågor i ett mål om överklagande, att göra en skälighetsbedömning som ändrar den bedömning
         som förstainstansrätten […] har gjort”.(35)
      
      43.       Jag instämmer inte i kommissionens klassificering av klagandens grund. Enligt min uppfattning har klaganden tagit upp en
         rättsfråga avseende gränserna för förstainstansrättens behörighet på bötesområdet. Grunden kan därför tas upp till sakprövning.
         
      
      44.      Klagandens påstående att förstainstansrätten inte, enligt artikel 230 EG, hade den behörighet som krävdes för att ändra beräkningsmetoden
         är irrelevant. Förstainstansrätten agerade, när den fastställde det nya bötesbeloppet, inte inom ramen för artikel 230 EG,
         utan inom utövandet av sin prövningsrätt enligt artikel 229 EG och artikel 17 i förordning nr 17. Jag skall därför undersöka
         klagandens påstående att förstainstansrätten dömde utöver parternas yrkanden (ultra petita) när den ersatte kommissionens beräkningsmetod med sin egen. 
      
      45.      Enligt artikel 17 i förordning nr 17 har domstolen ”oinskränkt rätt enligt artikel [229 EG] att pröva beslut genom vilka kommissionen
         har fastställt böter eller viten. Domstolen kan upphäva, sätta ned eller höja ålagda böter eller viten.” Det särskiljande
         draget hos gemenskapsdomstolarnas prövningsrätt enligt denna bestämmelse är att den tillåter dem inte bara att pröva lagenligheten
         av en påföljd, utan även att ändra påföljden, även om kommissionen inte har gjort sig skyldig till ett betydande faktiskt
         fel eller en felaktig rättstillämpning.(36)
      
      46.      Förbudet att döma utöver parternas yrkanden (ultra petita) har till verkan att domstolarna endast kan utöva sin prövningsrätt i den utsträckning de formellt har ombetts att göra så
         av en part i målet inför dessa domstolar. Den fråga som är aktuell i förevarande mål är vilken verkan förbudet att döma utöver
         parternas yrkanden (ultra petita) skall ha i förhållande till begreppet ”obegränsad behörighet” i den mening som avses i artikel 229 EG. 
      
      47.      I privaträtten, i vilken förbudet mot att döma utöver parternas yrkanden (ultra petita) har sin grund, begränsar det domstolens kompetens för att säkerställa suveränitet och rättssäkerhet för parterna i målet.(37) Detsamma gäller i huvudsak inom förvaltningsrätten. Förbudet att döma utöver parternas yrkanden (ultra petita) har emellertid där en direkt verkan på förhållandet mellan domstolarna och de administrativa myndigheterna, eftersom de
         senare per definition är part i målet. 
      
      48.      Begreppet ”full prövningsrätt” avser just denna aspekt – avgränsningen mellan domstolarnas och de administrativa myndigheternas
         kompetens. I artikel 229 EG och artikel 17 i förordning nr 17 föreskrivs en möjlighet för gemenskapsdomstolarna att ersätta
         de administrativa myndigheternas bedömning och således besluta i kommissionens ställe. Det är klart att detta utgör ett betydande
         undantag från gemenskapsdomstolarnas normala ställning, om än på ett begränsat område.(38)
      
      49.      Följaktligen spelar förbudet mot att döma utöver parternas yrkanden (ultra petita), som bör uppfattas som en inskränkning i utövandet av domstolarnas behörighet, endast en begränsad roll inom detta område.
         Enligt min uppfattning innebär det endast att gemenskapsdomstolarna inte får utöva sin fulla prövningsrätt utan att ha förelagts
         att avgöra bötesfrågan. När talan om en ny prövning av bötesfrågan har väckts är domstolens prövningsrätt mycket riktigt enligt
         artikel 229 EG ”full” i den mening att den kan utövas både för att sänka och för att öka böterna.(39) Detta innebär att förstainstansrätten får tillämpa en annan beräkningsmetod när den prövar böterna, även om denna metod är
         mindre fördelaktig för det berörda företaget.
      
      50.      Härav följer att domstolen inte bör bifalla överklagandet på klagandens fjärde grund. 
      
      51.      Jag måste emellertid redan nu understryka att jag inte anser att förstainstansrätten har ett oinskränkt utrymme för skönsmässig
         bedömning enligt artikel 229 EG och artikel 17 i förordning nr 17. Detta leder mig till klagandens femte grund. 
      
       Den femte grunden: Åsidosättande av rätten till försvar och principen om förbud mot retroaktiv tillämpning 
      52.      Den första delen av den femte grunden avser åsidosättande av rätten till försvar. Klaganden har gjort gällande att förstainstansrätten
         borde ha låtit sin avsikt att ändra beräkningsmetod bli föremål för en diskussion. Förstainstansrätten har genom att inte
         ha gett klaganden en möjlighet att framföra sin synpunkt i frågan åsidosatt en allmän gemenskapsrättslig princip. 
      
      53.      Enligt min mening är gemenskapsdomstolarna, när de utövar sin fulla prövningsrätt, bundna av samma rättsliga villkor som gäller
         för kommissionen när den fastställer en påföljd. Dessa villkor omfattar motiveringsskyldigheten, likabehandlingsprincipen,(40) rättssäkerhetsprincipen(41) och rätten att yttra sig.(42)
      
      54.      Det måste i detta avseende erinras om att förstainstansrätten avseende kommissionens befogenhet att anta beslut om påförande
         av böter, i sin rättspraxis med rätta har slagit fast att rätten till försvar utgör ”en grundläggande gemenskapsrättslig princip
         som i samtliga fall skall beaktas och i synnerhet i förfaranden som kan leda till sanktionsåtgärder även om det är fråga om
         ett administrativt förfarande”.(43)
      
      55.      På samma sätt måste gemenskapsdomstolarna beakta denna rätt när de utövar sin fulla prövningsrätt. Denna uppfattning finner
         stöd i generaladvokaten VerLoren van Themaats förslag till avgörande i målet Stichting Sigarettenindustrie mot kommissionen.(44) I det målet ansåg generaladvokaten att kommissionen hade underlåtit att klargöra och beakta sökandenas grad av ansvar. Till
         följd av detta hade kommissionen fastställt ett bötesbelopp som enligt generaladvokatens uppfattning var för lågt. Han konstaterade
         därefter följande: 
      
      ”Enligt artikel 17 i förordning nr 17 kan denna ... ge domstolen anledning att ex officio öka de böter som har påförts vissa
         företag. Jag föreslår emellertid inte att domstolen utnyttjar denna behörighet i detta fall. ... [I] fall då utövandet av
         denna behörighet skulle vara aktuellt, skulle det kanske enligt min uppfattning vara lämpligt att skriftligen och i tillräckligt
         god tid före det muntliga förfarandet underrätta parterna om existensen av denna behörighet, och vid samma tillfälle om nödvändigt
         av kommissionen begära den information som är nödvändig för detta utövande och ge sökandena möjlighet att inkomma med skriftliga
         yttranden inför det muntliga förfarandet.”(45)
      
      56.      Det synsätt som generaladvokaten föreslog grundar sig på den berättigade strävan att utövandet av den fulla prövningsrätten
         inte får leda till en prövning av faktiska omständigheter eller kriterier som parterna inte har haft någon verklig möjlighet
         att bestrida. Enlig min uppfattning är denna strävan lika berättigad beträffande situationen med ändring av beräkningsmetoden,
         när denna ändring, som är fallet i förevarande mål, är till nackdel för det berörda företaget. Det är, mot bakgrund av den
         omfattande befogenhet som gemenskapsdomstolarna har enligt artikel 17 i förordning nr 17 och de betydande ekonomiska konsekvenser
         som en sådan ändring kan medföra, nödvändigt att gemenskapsdomstolarna utövar sin fulla prövningsrätt med största möjliga
         iakttagande av sökandens rätt att yttra sig.  
      
      57.      Ett exemplariskt avgörande i detta hänseende är förstainstansrättens dom i målet Cheil Jedang mot kommissionen.(46) Kommissionen hade, på ett sätt som liknar det i förevarande mål, tillämpat en beräkningsmetod som skiljde sig från den som
         angavs i riktlinjerna. Förstainstansrätten ansåg att den metod som angavs i riktlinjerna var mer lämpad.(47) Den tillämpade därför denna metod med stöd av sin fulla prövningsrätt.(48) Förstainstansrätten gjorde emellertid, vilket tydligt kan utläsas av domen i målet Cheil Jedang, detta först efter att ha
         låtit sökanden yttra sig i frågan: 
      
      ”225. Genom en skriftlig fråga som delgavs kommissionen den 7 februari 2002 anmodade förstainstansrätten denna att bland annat
         förtydliga och motivera den metod som använts för att beräkna bötesbeloppen.
      
      226. Kommissionen uppgav i sitt svar av den 27 februari 2002 att den korrekta metoden för att beräkna ökningar och minskningar
         till följd av försvårande och förmildrande omständigheter består i att en procentsats tillämpas på grundbeloppet. Kommissionen
         medgav även att den inte alltid hade följt denna beräkningsmetod i beslutet ...
      
      227. Cheil uppgav vid förhandlingen att den inte hade något att invända mot den metod för att beräkna bötesbeloppet som kommissionen
         redogjort för i sin skrivelse av den 27 februari 2002.”
      
      58.      Till skillnad från det målet, nämns i den överklagade domen inga skriftliga frågor angående beräkningsmetoden. Det hänvisas
         inte heller till någon utväxling av synpunkter i frågan med klaganden under förhandlingen. Under dessa omständigheter kan
         inte domstolen, när den skall pröva överklagandet, anse det klarlagt att sökandens rätt att yttra sig har beaktats i målet
         inför förstainstansrätten. 
      
      59.      Jag drar därför slutsatsen att överklagandet skall bifallas på den första delen av den femte grunden och att domstolen följaktligen
         skall upphäva den överklagade domen i den del bötesbeloppet har fastställts till 42,4125 miljoner euro. 
      
      C –    Konsekvenserna av ett upphävande av den överklagade domen i den del den avser fastställandet av bötesbeloppet 
      60.      Enligt artikel 61 i domstolens stadga kan domstolen ”själv slutligt avgöra ärendet om detta är färdigt för avgörande”. Eftersom
         domstolen har hört klagandens argument angående bötesbeloppet, föreslår jag att domstolen använder denna möjlighet och utövar
         sin behörighet enligt artikel 229 EG och artikel 17 i förordning nr 17.  
      
      61.      Klaganden har begärt att bötesbeloppet skall sättas ned till 41,11 miljoner euro, vilket är det belopp som förstainstansrätten
         skulle ha påfört om den hade tillämpat samma beräkningsmetod som kommissionen. 
      
      62.      Det skall i samband med denna begäran påpekas att förstainstansrätten i den överklagade domen tillämpade den beräkningsmetod
         som angavs i riktlinjerna. Klaganden har inte bestritt lämpligheten av denna beräkningsmetod som sådan. Klaganden har emellertid
         gjort gällande att tillämpningen av den i förevarande mål medför ett åsidosättande av principen om förbud mot retroaktiv tillämpning.
      63.      Jag instämmer inte med klaganden. Domstolen prövade ingående frågan om retroaktiv tillämpning av riktlinjerna i sina domar
         i målen Dansk Rørindustri m.fl. mot kommissionen(49) och Archer Daniels Midland.(50) Den kom fram till slutsatsen att ”riktlinjerna, och särskilt den nya metoden för beräkning av bötesbelopp som anges däri,
         om det antas att denna nya metod medförde en höjning av nivån på böterna, i rimlig grad var förutsebara för sådana företag
         som klagandena då de berörda överträdelserna begicks”.(51) Kommissionen åsidosatte därför inte principen om förbud mot retroaktiv tillämpning, genom att tillämpa riktlinjerna avseende
         överträdelser vilka, i målet Dansk Rørindustri m.fl. mot kommissionen, hänförde sig ända tillbaka till år 1990.(52) Tillämpningen i förevarande mål av den beräkningsmetod som föreskrivs i riktlinjerna strider inte heller mot den principen.
         
      
      64.      Jag föreslår därför att domstolen skall tillämpa den beräkningsmetod som föreskrivs i riktlinjerna och, med hänsyn till omständigheterna
         i förevarande mål, fastställa bötesbeloppet till 42,4125 miljoner euro. 
      
      III – Rättegångskostnader 
      65.      Enligt artikel 69.3 i rättegångsreglerna, vilken enligt artikel 118 skall tillämpas i mål vid domstolen om överklagande av
         förstainstansrättens avgöranden, kan domstolen, om parterna ömsom har tappat målet på en eller flera punkter, besluta att
         kostnaderna skall delas. Eftersom kommissionen har tappat målet på en punkt och klaganden på övriga punkter, föreslår jag
         att klaganden skall bära sin rättegångskostnad och ersätta tre fjärdedelar av kommissionens rättegångskostnad. 
      
      IV – Förslag till avgörande
      66.      Jag föreslår därför att domstolen skall slå fast följande: 
      
      1)         Punkt 1 i domslutet i förstainstansrättens dom av den 25 oktober 2005 i mål T-38/02, Groupe Danone mot kommissionen, upphävs.
      2)         De böter som har ålagts klaganden fastställs till 42,4125 miljoner euro.
      3)         Överklagandet ogillas i övrigt.
      4)         Klaganden skall bära sin rättegångskostnad och ersätta tre fjärdedelar av kommissionens rättegångskostnad.
      1 –	Originalspråk: portugisiska.
      
      2 –	Förstainstansrättens dom av den 25 oktober 2005 i mål T-38/02, Groupe Danone mot Kommissionen (REG 2005, s. II-0000). 
      
      3 –	Kommissionens beslut 2003/569/EG av den 5 december 2001 om ett förfarande enligt artikel 81 i EG-fördraget. Ärende IV/37.614/F3
         PO/Interbrew och Alken-Maes (EUT 2003, L 200, s. 1).
      
      4 –	Av den 6 februari 1962; Första förordningen om tillämpning av fördragets artiklar [81 EG] och [82 EG] (EGT 13, 1962, s.
         204; svensk specialutgåva, område 8, volym 1, s. 8). Det ifrågasatta beslutet meddelades före ikraftträdandet av rådets förordning
         (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget (EGT L 1, 2003,
         s. 1) och antagandet av kommissionens nya riktlinjer för beräkning av böter som döms ut enligt artikel 23.2 a i förordning
         nr 1/2003 (EUT C 210, 2006, s. 2).
      
      5 –	Se fotnot 3.
      
      6 –	Skäl 295 i det ifrågsatta beslutet. 
      
      7 –	Skäl 331 i det ifrågasatta beslutet.
      
      8 –	Artiklarna 1 och 2 i det ifrågasatta beslutet. 
      
      9 –	Skäl 314 i det ifrågasatta beslutet. 
      
      10 –	Skäl 315 i det ifrågasatta beslutet. 
      
      11 –	Domen i målet Groupe Danone mot kommissionen (se fotnot 2). 
      
      12 –	Punkterna 309 och 310 i den överklagade domen. 
      
      13 –	Punkterna 311–313 i den överklagade domen. 
      
      14 –	Domstolens dom av den 28 juni 2005 i de förenade målen C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P–C-208/02 P och C-213/02 P, Dansk
         Rørindustri m.fl. mot kommissionen (REG 2005, s. I-5425), punkt 213. Se även domstolens dom av den 21 september 2006 i mål
         C-167/04 P, JCB Service mot kommissionen (REG 2006, s. I-0000), punkterna 207–209. 
      
      15 –	Jämför domstolens dom av den 9 juni 1992 i mål C-30/91 P, Lestelle mot kommissionen (REG 1992, s. I-3755), punkt 28, av
         den 30 september 2003 i mål C-93/02 P, Biret International mot rådet (REG 2003, s. I-10497), punkt 60, och av den 2 december
         2004 i mål C-226/03 P, José Martí Peix mot kommissionen (REG 2004, s. I-11421), punkt 29.
      
      16 –	Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheternas (stora avdelningen) dom av den 29 mars 2006 i målet Anchour mot Frankrike,
         punkt 59.
      
      17 –	Se i detta avseende domen i målet Anchour mot Frankrike (ovan fotnot 16), punkt 53.
      
      18 –	Domstolens dom av den 25 september 1984 i mål 117/83, Könecke (REG 1984, s. 3291), punkt 11. 
      
      19 –	Se även generaladvokaten Geelhoeds förslag till avgörande av den 19 januari 2006 i mål C‑308/04, SGL Carbon mot kommissionen
         (REG 2006, s. I-0000), punkt 78.
      
      20 –	Domstolens dom av den 7 juni 1983 i de förenade målen 100/80-103/80, Music Diffusion Française m.fl. mot kommissionen (REG
         1983, s. 1825; svensk specialutgåva, volym 7, s. 133), punkt 106. Se även, för ett nytt avgörande, domen i målet Dansk Rørindustri
         m.fl mot kommissionen (ovan fotnot 14), punkterna 240–242. 
      
      21 –	Domstolens dom i målet SGL Carbon (ovan fotnot 19), punkt 71.
      
      22 –	Domstolens dom av den 7 januari 2004 i de förenade målen C-204/00 P, C-205/00 P, C‑211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P och
         C-219/00 P (REG 2004, s. I-123), punkt 91. 
      
      23 –	Förstainstansrättens dom av den 5 april 1990 i mål T-6/89, Enichem Anic mot kommissionen (REG 1991, s. II-1623, svensk
         specialutgåva, volym 11, s. II-1623) punkt 295. Se även förstainstansrättens dom av den 30 september 2003 i mål T-203/01,
         Michelin mot kommissionen (REG 2003, s. II-4071), punkt 293. 
      
      24 –	Se i detta avseende domen i målet Dansk Rørindustri m.fl. mot kommissionen (ovan fotnot 14), punkterna 211, 213 och 214.
         
      
      25 –	Kommissionens beslut 86/398/EEG av den 23 april 1986 om ett förfarande enligt artikel 85 i EEG-fördraget (ärende IV/31.149
         – Polypropylene), EGT L 230, s. 1, skäl 107, och kommissionens beslut 91/297/EEG av den 19 december 1990 i ett förfarande
         angående tillämpning av artikel 85 i EEG-fördraget (IV/33.133-A: Sodakarbonat – Solvay, ICI), EGT L 152, 1991, s. 1, skäl
         65.
      
      26 –	Kommissionens beslut 84/338/EEG av den 23 juli 1984 om ett förfarande för tillämpning av artikel 85 i EEG-fördraget (IV/30.988
         – Avtal och samordnade förfaranden inom sektorn för planglas i Beneluxländerna, EGT L 212, 1984, s. 13, skäl 53.
      
      27 –	Se, för ett liknande resonemang, domen i målet Dansk Rørindustri m.fl. mot kommissionen (ovan fotnot 14), punkt 231. Se
         även domstolens dom av den 18 maj 2006 i mål C-397/03 P, Archer Daniels Midland och Archer Daniels Midland Ingredients mot
         kommissionen (REG 2006, s. I-4475), punkt 25.
      
      28 –	Punkterna 352 och 353 i den överklagade domen. Förstainstansrätten hänvisade i detta sammanhang till domstolens dom av
         den 15 juli 1970 i mål 41/69, ACF Chemiefarma mot kommissionen (REG 1970, s. 661, svensk specialutgåva, volym 1, s. 457),
         punkt 19.
      
      29 –	Se angående begreppet upprepade överträdelser förstainstansrättens dom av den 11 mars 1999 i mål T-141/94, Thyssen Stahl
         mot kommissionen (REG 1999, s. II-347), punkt 617, och domen i målet Michelin (fotnot 23), punkt 284.
      
      30 –	Domstolens dom av den 14 juli 1972 i mål 52/69, Geigy mot kommissionen (REG 1972, s. 787).
      
      31 –	Domen i målet Geigy mot kommissionen (ovan fotnot 30), punkt 21.
      
      32 –	Domen i målet Geigy mot kommissionen (ovan fotnot 30), punkt 21. Se även domstolens dom av den 29 april 2004 i mål C-298/00
         P, Italien mot kommissionen (REG 2004, s. I-4087), punkterna 89–92, av den 29 april 2004 i mål C-372/97, kommissionen mot
         Italien (REG 2004, s. I-3679), punkterna 116–119 (angående kontroll av stöd som beviljats enligt EG-fördraget), och av den
         24 september 2002 i de förenade målen C-74/00 P och C-75/00 P, Falck och Acciaierie di Bolzano mot kommissionen (REG 2002,
         s. I-7869), punkt 140 (angående kontroll av stöd som beviljats enligt EKSG-avtalet). Som exempel på domar från förstainstansrätten
         kan anges domen av den 14 januari 2004 i mål T-109/01, Fleuren Compost mot kommissionen (REG 2004, s. II-127), punkt 145 (angående
         kontroll av stöd som beviljats enligt EG-fördraget), av den 10 juni 2004 i mål T-307/01, François mot kommissionen (REG 2004,
         s. II-1669), punkt 46 (angående inledandet av ett disciplinärt förfarande enligt tjänsteföreskrifterna), och av den 6 oktober
         2005 i de förenade målen T-22/02 och T-23/02, Sumitomo Chemical och Sumika Fine Chemicals mot kommissionen (REG 2005, s. II-0000),
         punkt 87 (angående kommissionens befogenhet att påföra böter för överträdelse av konkurrensreglerna).
      
      33 –	Artikel 3 i kommissionens beslut 74/292/EEG av den 15 maj 1974 om ett förfarande enligt artikel 85 i EEG-fördraget (IV/400
         – Avtal mellan tillverkare av glasförpackningar), EGT L 160, s. 1 
      
      34 –	Punkt 363 i den överklagade domen. 
      
      35 –	Domen i målet Dansk Rørindustri m.fl. mot kommissionen (ovan fotnot 14), punkterna 245 och 246. Se även exempelvis domstolens
         dom av den 15 december 1994 i mål C-320/92 P, Finsider mot kommissionen (REG 1994, s. I-5697), punkt 46. 
      
      36 –	Se i detta avseende domstolens dom av den 15 oktober 2002 i de förenade målen C-238/99 P, C‑244/99 P, C-245/99 P, C-247/99
         P, C-250/99 P–C-252/99 P och C-254/99 P, Limburgse Vinyl Maatschappij m.fl. mot kommissionen (REG 2002, s. I-8375), punkt
         692. Se även Commentaire Mégret (1993), volym 10, s. 94, och, i motsats härtill, för ett mer restriktivt synsätt, generaladvokaten
         Warners förslag till avgörande i de förenade målen 32/78 och 36/78–82/78, BMW mot kommissionen (REG 1979, s. 2435), punkt
         2494.
      
      37 –	Som domstolen slog fast i sin dom i målet van Schijndel och van Veen: ”Denna begränsning är motiverad med hänsyn till den
         princip enligt vilken initiativet till en process tillkommer parterna och enligt vilken domstolen endast kan handla ex officio
         i undantagsfall, då det på grund av allmänintresset krävs att domstolen ingriper. Denna princip är ett uttryck för en uppfattning
         som delas av flertalet av medlemsstaterna vad gäller förhållandet mellan stat och enskild och genom denna skyddas rätten till
         försvar och säkerställs förfarandets riktiga förlopp i synnerhet genom att undvika att förfarandet försenas till följd av
         bedömningen av de nya grunderna.” (Domstolens dom av den 14 december 1995 i de förenade målen C-430/93 och C-431/93, REG 1995,
         s. I-4705, punkt 21.) Följden av förbudet mot att döma utöver parternas yrkanden (ultra petita) är, såsom domen i målet van Schijndel och van Veen belyser, att domstolar inte normalt sätt ex officio får ta upp grunder
         och att klaganden efter en viss tidpunkt i förfarandet inte kan framföra nya grunder eller hänvisa till andra faktiska omständigheter
         än dem som han har grundat sin talan på. Se även generaladvokaten Jacobs förslag till avgörande av den 30 mars 2000 i mål
         C-210/98 P, Salzgitter mot kommissionen (REG 2000, s. I-5843), punkterna 129–143, angående principen om att grunder för ett
         överklagande som inte har åberopats av parterna inte kan ligga till grund för domstolens dom, och angående undantaget för
         grunder som berör den allmänna ordningen. 
      
      38 –	Se, utöver artikel 17 i förordning nr 17, artikel 25 i rådets förordning nr 11 av den 27 juni 1960 om avskaffande av diskriminering
         såvitt avser fraktsatser och befordringsvillkor enligt artikel 79.3 i Fördraget om upprättande av Europeiska ekonomiska gemenskapen
         (EGT 52, 1969, s. 1121; svensk specialutgåva, område 7, volym 1, s. 23), artikel 24 i rådets förordning (EEG) nr 1017/68 av
         den 19 juli 1968 om tillämpning av konkurrensregler på transporter på järnväg, landsväg och inre vattenvägar (EGT L 175, 1968,
         s. 1; svensk specialutgåva, område 7, volym 1, s. 54), artikel 21 i rådets förordning (EEG) nr 4056/86 av den 22 december
         1986 om föreskrifter för tillämpningen av artiklarna [81 ]och [82] i fördraget på sjötransporter (EGT L 378, 1986, s. 4),
         artikel 14 i rådets förordning (EEG) nr 3975/87 av den 14 december 1987 om förfarandet för tillämpning av konkurrensreglerna
         på företag inom luftfartssektorn (EGT L 374, 1987, s. 1), artikel 17 i rådets förordning nr 2299/89 av den 24 juli 1989 om
         en uppförandekod för datoriserade bokningssystem (EGT L 220, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 7, volym 3, s. 174)
         och artikel 16 i rådets förordning (EEG) nr 4064/89 av den 21 december 1989 om kontroll av företagskoncentrationer (EGT L
         395, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, annex, s. 16).
      
      39 –	För samma uppfattning, se generaladvokaten VerLoren van Themaats förslag till avgörande i de förenade målen 240/82–242/82,
         261/82, 262/82, 268/82 och 269/82, Stichting Sigarettenindustrie mot kommissionen (REG 1985, s. 3831, s. 3851). Det kan emellertid
         konstateras att domstolen i sin dom av den 10 december 1957 i mål 8/56, ALMA (REG 1957 [och 1958], s. 95), punkt 100, slog
         fast att ”även i avsaknad av ett formellt konstaterande får domstolen sänka ett för högt bötesbelopp, eftersom ett sådant
         resultat inte skulle få en verkan ultra petit, utan tvärtom skulle utgöra ett partiellt bifallande av talan”. Genom en tolkning
         e contrario skulle detta kunna leda fram till slutsatsen att förstainstansrätten inte kan öka ett bötesbelopp utan att ett
         formellt yrkande om förnyad bedömning av böterna (det vill säga avseende antingen en ökning eller en sänkning). E contrario-argument
         skall emellertid behandlas med stor försiktighet, såsom domstolen klargjorde i sin dom av den 16 juli 1956 i mål 8/55, Fédération
         Charbonnière de Belgique mot Höga myndigheten ([REG 1955-1956], s. 245, svensk specialutgåva, volym 1, s. 1), punkt 300.
      
      40 –	Domen i målen Limburgse Vinyl Maatschappij m.fl. mot kommissionen (ovan fotnot 36), punkt 617. 
      
      41 –	Se exempelvis domstolens dom av den 15 december 1987 i mål 326/85, Nederländerna mot kommissionen (REG 1987, s. 5091),
         punkt 24.
      
      42 –	Domstolens dom av den 13 februari 1979 i mål 85/76, Hoffman-La Roche mot kommissionen (REG 1979, s. 461, svensk specialutgåva,
         volym 4, s. 315), punkt 11, och domen i målet Musique Diffusion française m.fl. mot kommissionen (ovan fotnot 20), punkt 10.
         Se även artikel 19 i förordning nr 17 och artikel 27 i förordning nr 1/2003. 
      
      43 –	Förstainstansrättens dom av den 16 december 2003 i de förenade målen T-5/00 och T-6/00, Nederlandse Federatieve Vereniging
         voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied mot kommissionen (REG 2003, s. II-5761), punkt 32. Se även exempelvis förstainstansrättens
         dom av den 20 mars 2002 i mål T-31/99, ABB Asea Brown Boveri mot kommissionen (REG 2002, s. II-1881), punkt 53, av den 10
         mars 1992 i mål T-11/89, Shell International Chemical Company mot kommissionen (REG 1992, s. II-757; svensk specialutgåva,
         volym 12 s. II-47), punkt 39, och av den 6 december 1994 i mål T-450/93, Lisrestal m.fl. mot kommissionen (REG 1994, s. II-1177),
         punkt 42. Se vidare domstolens i fotnot 42 angivna rättspraxis. 
      
      44 –	Se fotnot 39.
      
      45 –      Ibidem, s. 3851.
      
      46 –	Dom av den 9 juli 2003 i mål T-220/00 (REG 2003, s. II-2473).
      
      47 –	Ibidem, punkt 229.
      
      48 –	Ibidem, punkt 230.
      
      49 –	Se fotnot 14. Se särskilt punkterna 173 och 219–232. 
      
      50 –	Se fotnot 27. Se punkterna 20–26.
      
      51 –	Domstolens dom i målet Dansk Rørindustri m.fl. mot kommissionen (ovan fotnot 14), punkt 231. Se även domen i målet Archer
         Daniels Midland (ovan fotnot 27), punkt 25. 
      
      52 –	Domstolens dom i målet Dansk Rørindustri m.fl. mot kommissionen (ovan fotnot 14), punkt 232, och i den ovan i fotnot 27
         nämnda domen i målet Archer Daniels Midland (ovan fotnot 27), punkt 25.