CELEX: 62004CC0446
Language: sv
Date: 2006-04-06
Title: Förslag till avgörande av generaladvokat Geelhoed föredraget den 6 april 2006. # Test Claimants in the FII Group Litigation mot Commissioners of Inland Revenue. # Begäran om förhandsavgörande: High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division - Förenade kungariket. # Etableringsfrihet - Fri rörlighet för kapital - Direktiv 90/435/EEG - Bolagsskatt - Lämnande av utdelning - Förhindrande eller minskning av kedjebeskattning - Undantag från skatteplikt - Utdelning som erhålls från bolag med hemvist i en annan medlemsstat eller i tredjeland - Skattetillgodohavande - Förskottsbetalning av bolagsskatten - Likabehandling - Yrkande om restitution eller ersättning. # Mål C-446/04.

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT
      L.A. GEELHOED
      föredraget den 6 april 2006(1)
      
      Mål C-446/04
      Test Claimants in the FII Group Litigation
      mot
      Commissioners of Inland Revenue
      (begäran om förhandsavgörande från High Court of Justice, Chancery Division (Förenade kungariket)
      ”Tolkning av artiklarna 43 och 56 EG och av artiklarna 4.1 och 6 i rådets direktiv 90/435/EEG av den 23 juli 1990 om ett gemensamt
         beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater – Undantag från skatt som en medlemsstat beviljar bolag med hemvist inom dess territorium som tagit emot utdelning från bolag
         som även de har hemvist inom dess territorium – Undantag beviljas inte för utdelning som betalas till det bolaget från bolag med hemvist inom en annan medlemsstats territorium”
      I –    Inledning
      1.     Förevarande mål har sin grund i samma lagstiftning som  den som behandlas i det anhängiggjorda målet C-374/04, Test Claimants
         in Class IV of the ACT Group Litigation (nedan kallat ACT-målet),(2) nämligen Förenade kungarikets system för bolagsskatt som erläggs i förskott (advance corporation tax) (nedan kallad ACT), som tillämpades under åren 1973 till 1999. Det målet gällde den skattemässiga behandlingen av utdelning
         som betalats från brittiska bolag till aktieägande bolag med hemvist i andra medlemsstater, medan förevarande förfarande om
         förhandsavgörande dock gäller den skattemässiga behandlingen av utdelning som tagits emot av brittiska aktieägande bolag från
         bolag med hemvist i andra medlemsstater och, beträffande en aspekt av det brittiska systemet som den nationella domstolen
         tagit upp, tredje land.
      
      II – Rättslig och ekonomisk bakgrund till begäran om förhandsavgörande
      A –    Översiktlig redogörelse för beskattningen av utdelning
      2.     Innan de berörda bestämmelserna i Förenade kungarikets skattesystem redovisas är det viktigt att ge en bredare bild av den
         ram för beskattningen av vinstutdelning från bolag (utdelningar) inom EU som utgör målets rättsliga och ekonomiska bakgrund.
         I princip kan beskattning av vinstutdelningen från bolag bli aktuell på två nivåer. Först sker beskattning på bolagsnivå,
         i form av att bolagsskatt tas ut på bolagets vinst. Uttaget av bolagsskatt i bolagsledet är gemensamt för alla medlemsstater.
         Därefter sker beskattning på aktieägarnivå antingen i form av att inkomstskatt påförs den utdelningen som lämnas till aktieägaren
         (en metod som tillämpas i de flesta medlemsstater), och/eller så påförs källskatt på vinstutdelningen som innehålls av bolaget.(3)
      
      3.     Det faktum att beskattningen kan ske på dessa två nivåer kan dels leda till ekonomisk dubbelbeskattning (beskattning av samma
         inkomst två gånger, hos två olika skattesubjekt), dels till juridisk dubbelbeskattning (beskattning av samma inkomst två gånger
         hos samma skattesubjekt). Ekonomisk dubbelbeskattning uppkommer exempelvis när samma vinst först beskattas hos bolaget genom
         bolagsskatt och därefter hos aktieägaren genom inkomstskatt. Juridisk dubbelbeskattning uppstår exempelvis när en aktieägare,
         på samma inkomst, först påförs källskatt i en stat och därefter inkomstskatt i en annan stat.
      
      4.     Förevarande mål gäller frågan om ett system som införts i Förenade kungariket i det huvudsakliga syftet, och med det huvudsakliga
         resultatet, att ekonomisk dubbelbeskattning skall undanröjas för aktieägare, är förenligt med gemenskapsrätten.
      
      5.     När medlemsstaterna skall besluta om, och på vilket sätt, de vill uppnå detta mål kan de i princip välja mellan fyra system,
         som kan kallas ”classical” (”det klassiska systemet”), ”schedular” (”systemet med kategoribeskattning”), ”imputation” (”imputationssystemet”)
         eller ”exemption” (”systemet med undantag från skatteplikt”). Stater som tillämpar det klassiska systemet för beskattning
         av utdelning har valt att inte medge undanröjande av ekonomisk dubbelbeskattning: bolagsskatt tas ut på bolagens vinster och
         utdelad vinst beskattas en gång till hos aktieägaren genom inkomstskatt. Kategoribeskattningssystemet, systemet med undantag
         från skatteplikt, respektive imputationssystemet, syftar däremot till att helt eller delvis undvika ekonomisk dubbelbeskattning.(4) Stater som tillämpar system med kategoribeskattning (av vilka det finns olika undertyper) väljer att ta ut bolagsskatt på
         företagens vinst, men utdelning beskattas som en separat inkomstkategori. Stater som tillämpar system med undantag från skatteplikt
         väljer att undanta utdelningen från inkomstskatt. Enligt imputationssystemet, slutligen, avräknas den bolagsskatt som bolaget
         betalar helt eller delvis från den inkomstskatt på utdelningen som tas ut av aktieägaren, så att den bolagsskatt på vinsten
         som företaget erlägger fungerar som förskottsbetalning av (en del av) denna inkomstskatt. Således får aktieägaren ett skattetillgodohavande
         motsvarande hela eller delar av den bolagsskatt som är hänförlig till den vinst ur vilken utdelningen betaladts, och sedan
         kan detta helt eller delvis avräknas från inkomstskatten på utdelningen.
      
      6.     Vid den i förevarande mål aktuella tiden tillämpades ett partiellt imputationssystem vid beskattningen av utdelningar i Förenade
         kungariket.
      
      B –    Tillämpliga brittiska bestämmelser
      7.     Från år 1965 (när bolagsskatt infördes i Förenade kungariket) till år 1973 tillämpades ett klassiskt system för beskattning
         av utdelning i Förenade kungariket, vilket som jag förklarat ovan inte medgav undanröjande av ekonomisk dubbelbeskattning.
         År 1973 övergick Förenade kungariket till ett partiellt imputationssystem, som medgav en partiell avräkning vid beskattningen
         av utdelningar, för att eliminera diskrimineringen av utdelad vinst.(5) Systemet fungerade i huvudsak såsom beskrivs nedan.
      
      1.      ACT: skattskyldighet och avräkning
      8.     Brittiska bolag som gjorde vissa överföringar, såsom utdelningar till sina aktieägare, var i princip skyldiga betala ACT beräknad
         på ett belopp som motsvarar beloppet eller värdet på den gjorda överföringen, även om de inte var skyldiga att betala brittisk
         bolagsskatt.(6) Summan av det överförda beloppet och ACT kallades franked payment (ungefär skattefri betalning).(7)
      
      9.     Den ACT som erlagts kunde upp till en viss gräns avräknas från den allmänna bolagsskatten (mainstream corporation tax) (nedan kallad MCT) på bolagets vinster för den aktuella räkenskapsperioden. Eftersom Förenade kungariket tillämpade ett
         system som medgav en möjlighet att göra partiell avräkning så att skattesatsen för brittisk bolagsskatt översteg den del av
         ACT som var möjlig att räkna av, var bolaget alltid skyldigt att betala en viss bolagsskatt på sin vinst. I de fall bolag
         beviljades skattelättnader för betalad utländsk skatt minskade detta dessutom det skattepliktiga beloppet för bolagsskatt
         som kunde utnyttjas för avräkning av ACT.(8) En betalad ACT som inte ännu kunnat avräknas, vanligen kallad ”överskjutande” ACT, kunde rullas framåt eller bakåt i tiden
         för avräkning mot den allmänna bolagsskatten för andra perioder.(9) Alternativt kunde ett bolag också att överlämna (det vill säga överföra) de överskjutande ACT-betalningarna till sina brittiska
         dotterbolag, som kunde avräkna dem från sin egen skyldighet att betala brittisk bolagsskatt.(10)
      
      10.   Ett bolag med överskjutande skattefri kapitalinkomst (franked investment income) (det vill säga skattefri kapitalinkomst som översteg skattefria betalningar (franked payments)) kunde om det hade förluster, enligt section 242 TA, räkna av dessa förluster från sin överskjutande skattefria kapitalinkomst
         och erhålla en kontant utbetalning på summan av det skattetillgodohavande som ingick i den överskjutande skattefria kapitalinkomsten.
         Den bestämmelsen upphävdes med verkan från den 2 juli 1997.
      
      11.   Brittiska koncerner kunde även välja att utnyttja ett specialarrangemang genom vilket skyldigheten att betala ACT kunde undvikas
         i fråga om vissa koncerninterna överföringar under förutsättning att de två bolagen gemensamt valde detta (group income election).(11) Detta system prövades av domstolen i målet Metallgesellschaft.(12)
      
      2.      Skyldighet att betala MCT
      12.   När aktieägande brittiska bolag tog emot utdelning från ett dotterbolag påfördes inte utdelningen bolagsskatt om dotterbolaget
         var brittiskt, trots att dotterbolaget i princip hade en skyldighet att betala bolagsskatt.(13)
      
      13.   Ett bolag med hemvist i Förenade kungariket var däremot skyldigt att betala bolagsskatt för aktieutdelning från utländska
         bolag. Bolaget gottskrevs emellertid betald utländsk skatt. En sådan gottskrivelse beviljades antingen ensidigt enligt nationella
         bestämmelser(14) eller enligt dubbelbeskattningsavtal med andra länder.(15) Enligt de ensidiga bestämmelserna föreskrevs en möjlighet för ett brittiskt bolag att från sin skyldighet att betala bolagsskatt
         räkna av källskatt som innehållits för utländska aktieutdelningar. I de fall ett brittiskt bolag direkt eller indirekt kontrollerade,
         eller utgjorde ett dotterbolag till ett bolag som direkt eller indirekt kontrollerade, minst 10 procent av rösterna i det
         bolag som lämnade aktieutdelningen, utsträcktes skattelättnaden till att omfatta den underliggande utländska bolagsskatten
         på den vinst från vilken aktieutdelningen lämnades. Den utländska skatten var endast avräkningsbar upp till det belopp som
         motsvarade den brittiska bolagsskatten för den berörda inkomsten. Liknande bestämmelser tillämpades allmänt enligt Förenade
         kungarikets dubbelbeskattningsavtal med andra länder.(16)
      
      14.   För räkenskapsår som började den 3 juni 1986 och senare beviljades skattelättnader för undvikande av dubbelbeskattning före
         avräkningen av ACT och tidigare var fallet det omvända. Situationen före år 1986 var problematisk för brittiska bolag eftersom
         en skattelättnad för undvikande av dubbelbeskattning endast kunde beviljas det år som den uppstått och gick förlorad om den
         inte utnyttjades.
      
      3.      Skattetillgodohavande
      15.   Betalningen av ACT gav under vissa omständigheter upphov till ett skattetillgodohavande hos de bolag och enskilda aktieägare
         som erhöll utdelningen.
      
      a)      Skattetillgodohavande: aktieägande bolag
      16.   När aktieägande brittiska bolag tog emot utdelning från ett dotterbolag påfördes inte utdelningen bolagsskatt om dotterbolaget
         var brittiskt, trots att dotterbolaget i princip hade en skyldighet att betala bolagsskatt.(17) Vidare hade bolaget rätt till ett skattetillgodohavande motsvarande den ACT som dotterbolaget betalat.(18) Utdelningen och skattetillgodohavandet utgjorde tillsammans så kallad franked investment income (ungefär skattefri kapitalinkomst).(19) Ett brittiskt bolag var endast skyldigt att betala ACT för den del av den skattefria betalningen (franked payments)  som överskred den skattefria kapitalinkomsten (franked investment income). Detta innebar att ACT endast betalades en gång i fråga om utdelningar som betalades via brittiska koncernbolag.
      
      17.   Ett brittiskt bolag som erhöll utdelning från ett utländskt bolag var dock inte berättigat till ett skattetillgodohavande,
         och inkomsten klassificerades inte som en skattefri kapitalinkomst (franked investment income). När ett bolag erhöll en skattefri kapitalinkomst under ett räkenskapsår, var det endast skyldigt att betala ACT för de
         skattefria betalningar (franked payments) som översteg dess skattefria kapitalinkomst.(20)
      
      b)      Foreign income dividend-systemet (nedan kallat FID-systemet)
      18.   Erfarenheterna av det ovan beskrivna systemet visade att bolag som erhöll betydande utländska aktieutdelningar kunde generera
         överskjutande ACT, främst av två skäl. Det första var att utländska aktieutdelningar inte medförde en rätt till skattetillgodohavande
         som kunde utnyttjas för att minska bolagens skyldighet att betala ACT för utdelningar som de gjort och det andra att de eventuella
         skattelättnader som beviljades för betalad utländsk skatt minskade skyldigheten att betala bolagsskatt, från vilken ACT kunde
         räknas av.
      
      19.   Bestämmelser infördes med verkan från och med den 1 juli 1994 enligt vilka ett bolag med hemvist i Förenade kungariket kunde
         välja att en kontant aktieutdelning som det lämnade till sina aktieägare skulle betecknas som utdelning från kapitalinvesteringar
         i utlandet, foreign income dividend, nedan kallad FID.(21) Bolaget var tvunget att göra detta val senast det datum då aktieutdelningen lämnades och valet kunde inte återkallas efter
         detta. ACT skulle betalas för FID, men om FID motsvarade bolagets utländska vinster, kunde bolaget begära återbetalning av
         överskjutande ACT som uppstått med avseende på FID. Det blev möjligt att kräva återbetalning av överskjutande ACT vid samma
         tidpunkt som MCT skulle betalas, det vill säga nio månader efter räkenskapsårets slut, och den räknades först av från skyldigheten
         att betala allmän bolagsskatt för den perioden. Därefter återbetalades ett eventuellt överskott. Det faktum att ACT betalades
         fjorton dagar efter det kvartal inom vilket aktieutdelningen lämnats, innebar att ACT förblev utestående enligt FID-systemet
         mellan åtta och en halv och sjutton och en halv månad beroende på när aktieutdelningen lämnades.
      
      20.   FID utgjorde inte skattefri kapitalinkomst(22) (franked investment income) och en aktieägare som erhöll FID var inte berättigad till något skattetillgodohavande enligt section 231.1 TA, men en enskild
         som erhöll FID behandlades däremot som om han erhållit en inkomst för vilken skatt enligt en lägre skattesats utgick för det
         taxeringsåret. Enskilda aktieägare beviljades emellertid inte någon återbetalning av inkomstskatt som ansågs betalad, och
         en aktieägare som var undantagen från skattskyldighet, såsom en pensionsfond med hemvist i Förenade kungariket, kunde inte
         heller begära ett skattetillgodohavande såsom det som skulle ha betalats på en utdelning som inte klassificerats som FID.
      
      c)      Skattetillgodohavande: enskilda aktieägare
      21.   Brittiska enskilda aktieägare och vissa enheter såsom pensionsfonder som erhöll aktieutdelningen från ett brittiskt bolag
         hade rätt till ett skattetillgodohavande som var lika med den del av beloppet eller värdet av överföringen som motsvarade
         skattesatsen för ACT.(23) Inkomstskatt togs ut på hela utdelningen och skattetillgodohavandet.(24) Skattetillgodohavandet kunde avräknas mot deras inkomstskatt på utdelningen eller utbetalas till dem kontant om det överskred
         deras skattskyldighet.(25)
      
      4.      1999 års ändringar
      22.   ACT-systemet avskaffades i fråga om utdelningar den 6 april 1999 eller senare. Bolag var inte längre var skyldiga att betala
         eller redovisa ACT för utdelningar till aktieägare och andra överföringar. Även FID-reglerna upphävdes.(26)
      
      C –    Tillämpliga gemenskapsrättsliga bestämmelser
      23.   Den centrala gemenskapsrättsliga lagstiftningen i förevarande mål är moder/dotterbolagsdirektivet, som innehåller ett skatterättsligt
         regelverk om förhållandet mellan moder- och dotterbolag i olika medlemsstater som syftar till att underlätta grupperingar.(27) I artikel 4 i moder/dotterbolagsdirektivet tillåts uttryckligen både metoden med undantag från beskattning och skattetillgodohavande
         för att undvika dubbelbeskattning, genom följande stadgande:
      
      ”1. Då ett moderbolag i denna sin egenskap tar emot utdelning från sitt dotterbolag, skall den stat där moderbolaget är hemmahörande,
         såvida inte dotterbolaget har trätt i likvidation, antingen
      
      –       avstå från att beskatta sådan utdelning, eller
      –       beskatta den men medge moderbolaget rätt att från den skatt det har att betala avräkna den på vinsten belöpande bolagsskatt
         som har erlagts av dotterbolaget liksom i förekommande fall den källskatt som i enlighet med undantagen i artikel 5 har tagits
         ut av den medlemsstat där dotterbolaget är hemmahörande, dock högst intill beloppet för motsvarande inhemska skatt.
      
      2. Varje medlemsstat är dock bibehållen rätten att föreskriva att eventuella kostnader som avser innehavet och eventuella
         förluster till följd av vinstutdelningen från dotterbolaget inte får dras av från den beskattningsbara vinsten i moderbolaget.
         Om de förvaltningskostnader som avser innehavet i sådant fall fastställs schablonmässigt, får detta belopp inte överstiga
         5 % av den vinst som utdelats av dotterbolaget.
      
      3. Punkt 1 skall gälla till dess att ett gemensamt system för bolagsbeskattning trätt i kraft och börjat tillämpas.
      Rådet skall vid lämplig tidpunkt anta de regler som skall tillämpas efter den dag som avses i första stycket.”
      24.   Enligt artikel 6 i direktivet får moderbolagets medlemsstat inte ta ut källskatt på vinst som bolaget uppbär från ett dotterbolag.
      III – Bakgrund och tolkningsfrågor
      25.   Klagandebolagen för talan i pilotmål som ingår i Franked Investment Income Group Litigation (ungefär grupptalan om skattefri
         kapitalinkomst) (nedan kallad grupptalan om FII). Grupptalan om FII är avgränsad genom ett beslut om grupptalan, Group Litigation Order, som tillämpas på alla anspråk som faller inom dess bestämda tillämpningsområde och i vilken de olika frågor som är gemensamma
         för talan och för vilka beslut måste fattas fastställs. Vid tidpunkten för hänskjutandet omfattade grupptalan om FII tolv
         företagskoncerner.
      
      26.   Klagandena är samtliga bolag med hemvist i Förenade kungariket, som ingår i en koncern under namnet BAT-koncernen.(28) De omfattar det offentligägda yttersta moderbolaget i koncernen och mellanliggande moderbolag som ägde dotterbolag med hemvist
         utanför Förenade kungariket.(29) Under hela den berörda tiden hade det yttersta moderbolaget och vart och ett av de mellanliggande moderbolagen ett flertal
         helägda dotterbolag med hemvist i de flesta av EU:s medlemsstater och EES-länderna, samt i flera tredje länder.
      
      27.   Pilotmålet gäller 1) aktieutdelningar som lämnades av dotterbolag med hemvist utanför Förenade kungariket till klagandena
         i pilotmålet med början det räkenskapsår som slutade den 30 september 1973 och fram till nu; 2) aktieutdelningar som lämnades
         från moderbolag med hemvist i Förenade kungariket till dess offentliga aktieägare under den period som började det räkenskapsår
         som avslutades den 30 september 1973 och som slutade under det kvartal som avslutades den 31 mars 1999; 3) ACT som betalats
         av klagandena i pilotmålet under den period som började det räkenskapsår som avslutades den 30 september 1973, och som slutade
         den 14 april 1999; 4) FID-betalningar som gjordes under den period som började den 30 september 1994 och som slutade den 30
         september 1997.
      
      28.   Genom beslut av den 6 oktober 2004 har High Court (Chancery Division) hänskjutit följande tolkningsfrågor till domstolen med
         stöd av artikel 234 EG:
      
      ”1.      Är det oförenligt med artikel 43 EG eller artikel 56 EG att en medlemsstat upprätthåller och tillämpar bestämmelser enligt
         vilka aktieutdelningar som ett bolag med hemvist i den medlemsstaten (det inhemska bolaget) erhåller från andra bolag med
         hemvist i nämnda medlemsstat undantas från bolagsskatt och enligt vilka aktieutdelningar som inhemska bolag erhåller från
         bolag med hemvist i andra medlemsstater (utländska bolag) beskattas med bolagsskatt (efter beviljande av skattelättnad, för
         undvikande av dubbelbeskattning, för eventuell källskatt som skall betalas för aktieutdelningen och, under vissa omständigheter,
         för den underliggande skatt som betalats av de utländska bolagen på deras vinst i den stat där de har sitt hemvist)?
      
      2.      Är det, för det fall en medlemsstat har ett system där under vissa omständigheter förskott på bolagsskatt (advance corporation tax, ACT) tas ut på aktieutdelningar från ett inhemskt bolag till dess aktieägare och där ett skattetillgodohavande beviljas
         aktieägare med hemvist i den medlemsstaten med avseende på de aktieutdelningarna, oförenligt med artikel 43 EG, artikel 56
         EG eller artikel 4.1 eller artikel 6 i rådets direktiv 90/435/EEG att den medlemsstaten upprätthåller och tillämpar bestämmelser
         i vilka det föreskrivs att det inhemska bolaget kan lämna aktieutdelningar till sina aktieägare utan att vara skyldigt att
         betala ACT i den mån det har erhållit aktieutdelningar från bolag med hemvist i den medlemsstaten (antingen direkt eller indirekt
         genom andra bolag med hemvist i den medlemsstaten) och i vilka det inte föreskrivs att det inhemska bolaget kan lämna aktieutdelningar
         till sina aktieägare utan att vara skyldigt att betala ACT i den mån det erhållit aktieutdelningar från utländska bolag?
      
      3.      Är det oförenligt med de gemenskapsbestämmelser till vilka det hänvisas ovan i fråga 2, att en medlemsstat upprätthåller och
         tillämpar bestämmelser i vilka det föreskrivs att skyldigheten att betala ACT kan avräknas från skyldigheten för bolaget som
         lämnar aktieutdelningen, och för andra bolag inom koncernen med hemvist i den medlemsstaten, att betala bolagsskatt för sin
         vinst i den medlemsstaten,
      
      i)      men i vilka det inte föreskrivs någon möjlighet att avräkna ACT som skall erläggas, eller någon annan jämförbar skattelättnad
         (såsom återbetalning av ACT) från vinst som uppkommit, antingen i den staten eller i en annan medlemsstat, hos företag i koncernen
         vilka inte har hemvist i den medlemsstaten och/eller,
      
      ii)      i vilka det föreskrivs att en eventuell skattelättnad för undvikande av dubbelbeskattning för ett bolag med hemvist i den
         medlemsstaten minskar skattskyldigheten för bolagsskatt från vilken ACT som skall erläggas kan räknas av?
      
      4.      Är det, för det fall medlemsstaten har antagit bestämmelser i vilka det under vissa omständigheter föreskrivs att inhemska
         bolag, om de väljer detta, kan återfå ACT som betalats för utdelning till deras aktieägare i den mån de inhemska bolagen har
         erhållit utdelning från utländska bolag (i detta hänseende inkluderas även bolag med hemvist i tredje länder), oförenligt
         med artikel 43 EG, artikel 56 EG eller artikel 4.1 eller artikel 6 i rådets direktiv 90/435/EEG att det i dessa bestämmelser:
      
      i)      föreskrivs att de inhemska bolagen först skall betala ACT och därefter återkräva den, och
      ii)      inte föreskrivs att aktieägare i inhemska bolag beviljas ett skattetillgodohavande som de skulle ha beviljats för en aktieutdelning
         från ett inhemskt bolag som inte självt erhållit aktieutdelning från ett utländskt bolag?
      
      5.      När skall, då en medlemsstat före den 31 december 1993 antog sådana bestämmelser som anges ovan i frågorna 1 och 2 och därefter
         antog de ytterligare bestämmelser som anges i fråga 4, och för det fall de senare bestämmelserna anses utgöra en förbjuden
         restriktion enligt artikel 56 EG, denna restriktion anses utgöra en ny restriktion som ännu inte förelåg den 31 december 1993?
      
      6.      För det fall någon av de bestämmelser som anges i frågorna 1–5 utgör ett åsidosättande av någon av de gemenskapsbestämmelser
         som nämns häri, och om det inhemska bolaget eller andra bolag inom samma koncern framför följande krav med anledning av åsidosättandet:
      
      i)      ett krav på återbetalning av bolagsskatt som uttagits utan grund under de omständigheter som anges i fråga 1;
      ii)      ett krav på återställande (eller ersättning för förlust) av skattelättnader som tillämpats mot bolagsskatt som uttagits utan
         grund under de omständigheter som anges i fråga 1;
      
      iii)      ett krav på återbetalning av (eller ersättning för) ACT som inte kunnat räknas av från bolagets skyldighet att betala bolagsskatt
         eller på annat sätt kunnat dras av och vilken inte skulle ha betalats (eller som skulle ha dragits av) om inte åsidosättandet
         ägt rum;
      
      iv)      ett krav på ersättning för inkomstförlust, när ACT har räknats av från bolagsskatt, eftersom bolaget inte har kunnat förfoga
         över det belopp som inbetalats mellan tidpunkten för betalningen av ACT och en sådan avräkning;
      
      v)      ett krav på återbetalning av bolagsskatt som har betalats av bolaget eller av ett annat koncernbolag när något av bolagen
         blivit skyldigt att betala bolagsskatt på grund av att det avstått från andra skattelättnader i syfte att låta sin ACT avräknas
         från skyldigheten att betala bolagsskatt (där begränsningarna för avräkning av ACT inneburit en resterande skyldighet att
         betala bolagsskatt);
      
      vi)      ett krav på ersättning för inkomstförlust med anledning av att bolagsskatt betalats tidigare än vad som skulle ha varit fallet,
         eller ett krav på skattelättnader som senare förlorats under omständigheterna som beskrivs ovan under v);
      
      vii)      ett krav från det inhemska bolaget på utbetalning av (eller ersättning för) överskjutande ACT som bolaget har överfört till
         ett annat bolag inom koncernen och som inte hade dragits av när det andra bolaget såldes, delades upp eller likviderades;
      
      viii) ett krav på ersättning för inkomstförlust, när ACT har betalats men därefter återkrävts enligt bestämmelserna som beskrivs
         ovan i fråga 4, eftersom bolaget inte kunnat förfoga över det belopp som inbetalats mellan tidpunkten för betalningen av ACT
         och tidpunkten för återkravet; eller
      
      ix)      ett krav på ersättning när det inhemska bolaget valt att återkräva ACT enligt de bestämmelser som beskrivs ovan i fråga 4
         och kompenserat sina aktieägare för att dessa inte haft möjlighet att erhålla skattetillgodohavande genom att öka aktieutdelningens
         storlek,
      
      skall då vart och ett av de krav som angetts ovan betraktas som
      ett krav på återbetalning av belopp som uttagits utan grund vilka uppkommer som en följd av, och samtidigt som, åsidosättandet
         av de ovannämnda gemenskapsbestämmelserna, eller
      
      ett krav på ersättning eller skadestånd på så sätt att villkoren som fastställts i de förenade målen C-46/93 och C-48/93,
         Brasserie du pêcheur och Factortame, måste vara uppfyllda, eller
      
      ett krav på betalning av ett belopp som motsvarar den förmån som nekats utan grund?
      7.      För det fall att svaret på någon del av fråga 6 är att kravet är ett krav på betalning av ett belopp som motsvarar en förmån
         som nekats utan grund:
      
      i)      är ett sådant krav en följd av, och ett komplement till, den rätt som föreskrivs i de ovannämnda gemenskapsbestämmelserna,
         eller
      
      ii)      skall de villkor för återkrav som fastställts i de förenade målen C-46/93 och C-48/93, Brasserie du pêcheur och Factortame,
         uppfyllas eller
      
      iii)      skall några andra villkor uppfyllas?
      8.      Gör det någon skillnad för svaret på frågorna 6 och 7 om de krav som anges i fråga 6 enligt nationella bestämmelser framställs
         som återbetalningskrav eller om de framställs eller måste framställas som skadeståndskrav?
      
      9.      Vilka eventuella riktlinjer anser domstolen vara lämpliga att fastställa i förevarande fall beträffande de omständigheter
         som den nationella domstolen skall beakta för att avgöra om en tillräckligt klar överträdelse föreligger i den mening som
         avses i domen i de förenade målen C-46/93 och C-48/93, Brasserie du pêcheur och Factortame, och särskilt om, med tanke på
         rättspraxis angående tolkningen av de berörda gemenskapsbestämmelserna, överträdelsen var ursäktlig eller huruvida det i något
         särskilt fall föreligger ett tillräckligt orsakssamband för att utgöra ett direkt orsakssamband i den mening som avses i den
         domen?”
      
      29.   Klagandena i pilotmålet, Förenade kungarikets regering, den irländska regeringen och kommissionen har i enlighet med artikel
         103.4 i rättegångsreglerna inkommit med skriftliga yttranden. Muntlig förhandling hölls den 29 november 2005, varvid dessa
         parter yttrade sig muntligen.
      
      IV – Bedömning
      A –    Tillämpligheten av artiklarna 43 eller 56 EG: Frågorna 1–4
      30.   Eftersom den nationella domstolen har hänvisat till både artikel 43 EG och 56 EG i frågorna 1–4, skall det först klargöras
         vilken av dessa artiklar som är tillämplig i förevarande mål. Som jag påpekade i mitt förslag till avgörande i målet Test
         Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation (nedan kallat ACT-målet)(30) anser jag att den ifrågavarande brittiska lagstiftningen i princip kan omfattas av tillämpningsområdet för antingen artikel
         43 EG eller 56 EG, beroende på arten av ett visst moderbolags innehav i det berörda utländska dotterbolaget. Av fast rättspraxis
         följer att ett bolag som är etablerat i en medlemsstat och som innehar kapital i ett bolag som är etablerat i en annan medlemsstat,
         och som därigenom har ett ”betydande inflytande över bolagets beslut” och kan ”bestämma över bolagets verksamhet”, utnyttjar
         sin etableringsrätt.(31) I fråga om brittiska moderbolag vars aktieinnehav i utländska bolag uppfyller detta kriterium, skall således den brittiska
         lagstiftningens förenlighet med artikel 43 EG bedömas. Det ankommer på den nationella domstolen att, efter en bedömning av
         klagandebolagets förhållanden, tillämpa detta kriterium i ett enskilt fall.
      
      31.   I fråga om klagandena i pilotmålet framgår tydligt av beslutet om hänskjutande att de är bolag med hemvist i Förenade kungariket
         (som alla ingår i BAT-gruppen), med helägda utländska dotterbolag. Pilotmålet skall således prövas med utgångspunkt från artikel
         43 EG. Jag noterade i mitt förslag till avgörande i ACT-målet att även om dessa i Förenade kungariket hemmahörande bolags
         utövande av etableringsrätten också oundvikligen kommer att medföra kapitalrörelser från Förenade kungariket, i den mån det
         krävs för att bilda ett dotterbolag, så är detta enbart en indirekt konsekvens av utövandet av etableringsfriheten. Följaktligen
         är det i första hand artikel 43 EG som är tillämplig på dessa bolag.(32)
      
      32.   I fråga om bolag med hemvist i Förenade kungariket som har ett aktieinnehav i ett utländskt bolag, som inte medför ett ”betydande
         inflytande” över det senare bolagets verksamhet, eller ett bestämmande inflytande över detta, skall den brittiska lagstiftningens
         förenlighet med artikel 56 EG bedömas. Jag noterar i det sammanhanget att den berörda brittiska lagstiftningen tveklöst avser
         vad som kan betecknas som ”kapitalrörelser”.(33)
      
      33.   Då förevarande mål är en grupptalan där de särskilda omständigheterna rörande varje klagandes aktieinnehav och dess art inte
         har presenterats för domstolen, är det därför i princip nödvändigt att pröva den brittiska lagstiftningens förenlighet med
         både artikel 43 EG och 56 EG.
      
      34.   Jag skulle vilja tillägga att även om de materiella principerna för bedömningen av om en överträdelse har ägt rum är desamma
         i fråga om båda artiklarna, skiljer sig det geografiska och tidsmässiga tillämpningsområdet för artikel 56 EG från det för
         artikel 43 EG: artikel 43 EG gäller bara inskränkningar av utövandet av etableringsfriheten mellan medlemsstater och trädde
         i kraft som en del av Romfördraget, medan artikel 56 EG även förbjuder inskränkningar av den fria rörligheten för kapital
         mellan medlemsstater och tredje land och trädde i kraft den 1 januari 1994 (även om principen om fri rörlighet för kapital
         slogs fast redan genom direktiv 88/361).(34) Dessutom är artikel 56 EG föremål för en ”stilleståndsbestämmelse” – artikel 57.1 EG – när det gäller tredje länder..
      
      35.   Följaktligen kommer jag i fråga om de materiella principerna för bedömningen av förenligheten endast uttryckligen ta hänsyn
         till artikel 43 EG, eftersom samma principer är tillämpliga vid en prövning enligt artikel 56 EG. Jag kommer att behandla
         vissa aspekter rörande det tidsmässiga och geografiska tillämpningsområdet som är specifika för artikel 56 EG (som tagits
         upp genom fråga 5) separat.
      
      B –    Fråga 1
      36.   Den nationella domstolen har ställt sin första fråga för att få klarhet i huruvida det är oförenligt med artikel 43 EG eller
         artikel 56 EG att en medlemsstat upprätthåller och tillämpar bestämmelser enligt vilka aktieutdelningar som ett bolag med
         hemvist i den medlemsstaten erhåller från andra bolag med hemvist i den medlemsstaten undantas från bolagsskatt och enligt
         vilka aktieutdelningar som inhemska bolag erhåller från bolag med hemvist i andra medlemsstater beskattas med bolagsskatt
         (efter beviljande av skattelättnad, för undvikande av dubbelbeskattning, för eventuell källskatt som skall betalas för aktieutdelningen
         och, under vissa omständigheter, för den underliggande skatt som de utländska bolagen betalat på sin vinst i den stat där
         de har sitt hemvist).
      
      37.   Det följer av fast rättspraxis att även om frågor om direkta skatter i och för sig inte faller inom gemenskapens behörighetsområde,
         är medlemsstaterna inte desto mindre skyldiga att iaktta gemenskapsrätten vid utövandet av sin behörighet.(35) Detta inbegriper skyldigheten att följa artikel 43 EG, som förbjuder inskränkningar för medborgare i en medlemsstat i fråga
         om att upprätta kontor, filialer eller dotterbolag på en annan medlemsstats territorium.
      
      38.   Som jag noterade i mitt förslag till avgörande i ACT-målet,(36) åsidosätts artikel 43 EG om den berörda medlemsstaten behandlar sina skattskyldiga olika och detta inte är en direkt och
         logisk konsekvens av att andra skatteförpliktelser på gemenskapsrättens nuvarande utvecklingsnivå kan gälla för skattskyldiga
         i gränsöverskridande situationer, än i rent interna situationer. Med andra ord utgör artikel 43 EG hinder för inskränkningar
         av etableringsfriheten som går utöver vad som är en oundviklig följd av att skattesystemen är nationella, om inte dessa inskränkningar
         är berättigade och står i förhållande till det åsyftade målet.(37)
      
      39.   Det innebär att för att omfattas av artikel 43 EG skall en negativ behandling i skattehänseende vara ett resultat av öppen
         eller dold diskriminering som följer av tillämpningen av reglerna i ett skattesystem, och inte en ren följd av olikheter mellan
         nationella skattesystem, fördelningen av beskattningsrätten mellan två eller flera skattesystem eller av att nationella skatteförvaltningar
         förekommer parallellt.(38)
      
      40.   I fråga om en medlemsstat som utövar global (hemstatsbeskattning) beskattningsrätt innebär den principen, som jag påpekade
         i mitt förslag till avgörande i ACT-målet, att en sådan stat skall behandla i landet hemmahörande personers inkomster från
         utlandet i överensstämmelse med dess uppdelning av skattebasen. Om staten har delat upp skattebasen så att den inbegriper
         de utländska inkomsterna – som således behandlas som beskattningsbar inkomst – får den inte diskriminera mellan inkomster
         som har sitt ursprung i respektive utanför landet.(39) I synnerhet skall landets lagstiftning inte medföra en mindre förmånlig behandling av inkomster med utländskt ursprung än
         av inhemska inkomster.
      
      41.   Förevarande begäran om förhandsavgörande gäller huruvida huvudsak frågan om det är förenligt med artikel 43 EG att en medlemsstat
         som utövar sin beskattningsrätt i egenskap av hemviststat  undantar inhemska inkomster från ekonomisk dubbelbeskattning med
         tillämpning av en metod baserad på undantag, men tillämpar en metod baserad på skattetillgodohavanden för utländska inkomster
         som 1) i fråga om bolag med hemvist i Förenade kungariket som kontrollerar mindre än 10 procent av rösterna i det bolag som
         lämnar aktieutdelningen (som jag kommer att kalla portföljinnehav), gav rätt till ett skattetillgodohavande endast för den
         källskatt som innehållits på utdelningen av källstaten, och 2) i fråga om bolag med hemvist i Förenade kungariket som direkt
         eller indirekt kontrollerade, eller som var dotterbolag till bolag som direkt eller indirekt kontrollerade, minst 10 procent
         av röststyrkan i det bolag som lämnar aktieutdelningen (som jag kommer att kalla icke-portföljinnehav), gav rätt till ett
         skattetillgodohavande avseende den underliggande utländska bolagsskatten på den vinst ur vilken aktieutdelningen betalades.
      
      42.   I fråga om, för det första, utländska icke-portföljinnehav uppnås syftet att undvika ekonomisk dubbelbeskattning, som Förenade
         kungariket och kommissionen noterat, genom de brittiska reglerna både i fråga om inhemska och utländska utdelningar. Det uppnås
         dock på olika sätt: i fråga om inhemska inkomster genom undantag från bolagsskatt på utdelningen hos aktieägaren; i fråga
         om utländska inkomster genom att ge rätt till ett skattetillgodohavande motsvarande det utländska bolagsskattebelopp som betalats
         på den vinst som låg till grund för utdelningen.
      
      43.   Valet om och på vilket sätt befrielse från ekonomisk dubbelbeskattning skall medges ankommer i princip helt på medlemsstaterna,
         det vill säga om man skall tillämpa det system som kallas classical (ingen befrielse från ekonomisk dubbelbeskattning), schedular (system med kategoribeskattning), exemption (system med undantag från skatteplikt) eller imputation (imputationssystem). Om de tillämpas på samma sätt på utländska och inhemska utdelningar är samtliga dessa system helt förenliga
         med artikel 43 EG.(40)
      
      44.   Således är det exempelvis i princip fullt möjligt att en metod för undvikande av ekonomisk dubbelbeskattning som baseras på
         skattetillgodohavanden tillämpas på ett sätt som är förenligt med artikel 43 EG. Ett exempel är domstolens avgörande i domen
         i målet Manninen,(41) som gällde finsk lagstiftning genom vilken Finland gav finska aktieägare rätt till ett fullt skattetillgodohavande för finsk
         bolagsskatt som tagits ut på vinstutdelningar, men som inte gav rätt till ett skattetillgodohavande för utländsk bolagsskatt
         på utländska vinstutdelningar. Domstolen slog fast att artikel 56 EG medförde en skyldighet för Finland att utvidga detta
         skattetillgodohavande till att avse bolagsskatt som togs ut på utdelning från en annan medlemsstat (Sverige), och noterade
         att när en finsk skattebetalare, enligt det finska systemet, hade investerat kapital i ett svenskt bolag kunde denne inte
         undgå dubbelbeskattning av den vinst som delades ut av det bolag som investeringen avsåg.(42) Genom att däremot bevilja ett skattetillgodohavande för vinst som delats ut av svenska bolag skulle dubbelbeskattningen av
         utdelningen undvikas på samma sätt som i fråga om inhemsk utdelning.(43)
      
      45.   Det är givetvis riktigt att Förenade kungarikets tillämpning av ett system som baseras på skattetillgodohavanden för att undvika
         ekonomisk dubbelbeskattning av utländska utdelningar, i ett fall där den underliggande utländska bolagsskattesatsen som tillämpades
         på bolagets vinst var högre än den brittiska bolagsskattesatsen, skulle leda till ett högre skattetryck på de utländska utdelningarna
         än på brittiska utdelningar (eftersom Förenade kungariket endast beviljar skattetillgodohavanden upp till den brittiska bolagsskattesatsen
         och inte för hela den utländska bolagsskatt som betalats). Även om detta i en bemärkelse kan sägas utgöra en ”inskränkning”
         av investeringar i utländska dotterbolag jämfört med investeringar i brittiska dotterbolag, är detta ett bra exempel på en
         inskränkning som är en ren följd av olikheter mellan nationella skattesystem, som inte omfattas av tillämpningsområdet för
         artikel 43 EG.(44) Även om det faktum att skattebetalare som tar emot utdelning från utlandet, när system med skattetillgodohavanden tillämpas,
         kan tvingas uppfylla ytterligare formkrav för att styrka det utländska bolagsskattebeloppet och komma i åtnjutande av skattetillgodohavandet,
         är även detta vad jag kallat en ”kvasiinskränkning” som är en oundviklig följd av att skatteförvaltningarna för närvarande
         är nationella.(45)
      
      46.   Sammanfattningsvis är det i princip inget problem med avseende på artikel 43 EG att tillämpa ett system med skattetillgodohavanden
         för att undvika ekonomisk dubbelbeskattning.
      
      47.   Den nu aktuella frågan är dock om artikel 43 EG tillåter en medlemsstat att tillämpa ett system baserat på undantag på inhemska
         utdelningar och ett system baserat på skattetillgodohavanden på utländska utdelningar. Svaret på den frågan är beroende av
         om denna skillnad medför att Förenade kungariket behandlar utländska utdelningar mindre förmånligt än inhemska utdelningar.
      
      48.   I det avseendet har Förenade kungariket och kommissionen gjort gällande att effekten av systemen för undvikande av ekonomisk
         dubbelbeskattning baserade på undantag respektive skattetillgodohavanden blir exakt densamma i det nationella sammanhanget.
         Att införa ett system baserat på skattetillgodohavanden för inhemska inkomster skulle dock innebära en meningslös extra administrativ
         kostnad, medan systemet med undantag, som leder till samma resultat, är mycket enklare och mindre kostsamt att tillämpa. Likaså
         är effekten av systemet för inhemska utdelningar (undantag) och utländska utdelningar (skattetillgodohavande) densamma: i
         båda fallen undviks ekonomisk dubbelbeskattning
      
      49.   Klagandena i pilotmålet har invänt mot detta påstående. De anser att det föreligger en skillnad mellan systemen med undantag
         respektive skattetillgodohavanden i fall där det brittiska bolag som betalar utdelningen faktiskt, på grund av särskilda brittiska
         undantag och förmåner i fråga om bolagsskatten (exempelvis för investeringar i forskning och utveckling), faktiskt har betalat
         skatt efter en lägre nettoskattesats för bolagsskatt än den brittiska standardskattesatsen. Inom ramen för ett system med
         undantag ”överförs” denna till det mottagande moderbolaget – således kommer den utbetalade utdelningen slutligen att ha belastats
         med en lägre skattesats än den normala brittiska bolagsskattesatsen. Inom ramen för ett system med skattetillgodohavanden
         som tillämpas i ett nationellt sammanhang kommer emellertid, när en lägre faktisk bolagsskattesats ursprungligen tillämpats
         på vinsten på grund av undantag och skattelättnader, denna skattesats alltid att ”fyllas på” upp till den normala brittiska
         bolagsskattesatsen i samband med utdelningen till moderbolaget.(46) I fråga om utländska utdelningar är effekten av ett system med skattetillgodohavanden på motsvarande sätt att Förenade kungariket
         i samtliga fall kompletterar den faktiska utländska bolagsskatt som betalats upp till den normala brittiska skattesatsen,
         utan att ta hänsyn underliggande bolagsskattelättnader som beviljats dotterbolaget.
      
      50.   Således tycks Förenade kungarikets tillämpning av ett system med skattetillgodohavande för att undvika ekonomisk dubbelbeskattning
         av utländska utdelningar i vissa fall leda till ett mindre förmånligt resultat än det rena undantagssystem som tillämpas på
         inhemska utdelningar. Medan förmåner i form av undantag och lättnader för underliggande bolagsskatt inom ramen för ett undantagsbaserat
         system kan föras vidare till det moderbolag som tar emot utdelningen, kan sådana förmåner inte föras vidare inom ramen för
         ett system med skattetillgodohavanden, eftersom den skatt som tas ut på utdelningen kompletteras upp till den normala brittiska
         bolagsskattesatsen. I sådana fall kan effekten synas bli att Förenade kungariket tillämpar en annan (lägre) skattesats på
         inhemska utdelningar än på utländska.
      
      51.   Ytterligare en fråga som aktualiseras är om en sådan diskriminering kan berättigas. I det avseendet har Förenade kungariket
         i sina yttranden gjort gällande att eventuella inskränkningar kan motiveras av hänsynstagande till skattesystemets inre sammanhang.
         Man har med hänvisning till domen i målet Manninen förklarat att effekten av det brittiska systemet är att ekonomisk dubbelbeskattning
         av utländska och inhemska utdelningar undviks. Det inre sammanhanget upprätthålls i gränsöverskridande situationer genom att
         det mottagande moderbolaget ges rätt till ett skattetillgodohavande för hela den utländska skatt som betalats på den vinst
         som låg till grund för utdelningen. Även om Förenade kungarikets argument förvisso, som jag noterat ovan, i princip visar
         att tillämpningen av ett system med skattetillgodohavanden i princip kan vara helt förenligt med artikel 43 EG, bidrar de
         faktiskt inte till att berättiga den eventuella, ovan diskuterade, skillnaden i behandling mellan utländsk och inhemsk utdelning
         i fråga om möjligheten att överföra förmånen av underliggande skattelättnader till det mottagande moderbolaget.
      
      52.   I avsaknad av en mekanism som gör det möjligt att beakta dessa skattelättnader på ett likartat sätt vid utländska utdelningar
         som vid inhemska utdelningar – och det har i förevarande mål inte gjorts gällande att en sådan finns – anser jag därför att
         de brittiska reglerna om beskattning av utdelningar från icke-portföljinnehav strider mot artikel 43 EG.
      
      53.   Beträffande utländska portföljinnehav, där rätt till ett skattetillgodohavande endast förelåg för den utländska källskatt
         som togs ut på den utländska utdelningen, förefaller de brittiska reglerna klart diskriminerande. Medan brittisk bolagsskatt
         inte togs ut på utdelning till ett brittiskt bolag på grund av ett portföljinnehav i ett annat brittiskt bolag, togs brittisk
         bolagsskatt ut på utdelning som erhölls på grund av ett sådant innehav i ett bolag med hemvist i en annan medlemsstat, och
         ett skattetillgodohavande beviljades endast för den utländska källskatten, inte för den underliggande utländska bolagsskatten.
         Med andra ord hade Förenade kungariket vid utövandet av sin behörighet valt att helt befria utdelningar från ett portföljinnehav
         i ett brittiskt bolag från ekonomisk dubbelbeskattning, men inte gjort detta i fråga om utdelning från ett utländskt portföljinnehav.
         Detta utgör utan tvekan en mindre förmånlig behandling av den utländska inkomst som omfattas av dess beskattningsrätt, än
         motsvarande behandling av inhemska inkomster.
      
      54.   Förenade kungariket har i sitt skriftliga yttrande försökt berättiga detta med att det skulle vara oproportionerligt dyrt
         och komplicerat att administrera och övervaka beviljandet av skattetillgodohavanden för utländsk underliggande skatt till
         mindre aktieinnehav, och att dessa svårigheter skulle leda till tidspillan och rättsosäkerhet för de skattskyldiga.
      
      55.   Jag övertygas inte av detta argument. Även om det är riktigt att det skulle innebära en extra belastning för de brittiska
         myndigheterna att medge skattetillgodohavanden för utdelningar från utländska portföljinnehav, så är den bördan enligt min
         uppfattning inte oproportionerlig i förhållande till fördelen av att de berörda brittiska aktieägande bolagen befrias från
         ekonomisk dubbelbeskattning. Jag vill i detta avseende hänvisa till domen i målet Manninen där domstolen slog fast att artikel
         56 EG medförde en skyldighet för Finland att utvidga rätten till skattetillgodohavande till att omfatta bolagsskatt som tagits
         ut på utdelning från Sverige och underkände argument grundade på de potentiella svårigheterna för skattskyldiga och skatteförvaltning
         att inhämta nödvändig information om den bolagsskatt som betalats i en annan medlemsstat.(47) Vid beräkningen av ett skattetillgodohavande som beviljas en finsk aktieägare, som har erhållit utdelning från ett bolag
         som är etablerat i en annan medlemsstat, skall, som domstolen konstaterade, hänsyn tas till den skatt som verkligen betalats
         av det bolaget och detta skattebelopp skall fastställas på grundval av de allmänna bestämmelser som gäller för beräkningen
         av beskattningsunderlaget samt bolagsskattesatsen i den senare medlemsstaten, och ”[e]ventuella svårigheter att fastställa
         den skatt som verkligen betalats kan inte under några omständigheter rättfärdiga en sådan begränsning av den fria rörligheten
         för kapital som den som de aktuella bestämmelserna ger upphov till”.(48) Exakt samma överväganden kan tillämpas i förevarande mål. Jag noterar att möjligheten att undanta denna utdelning från brittisk
         bolagsskatt (vilket sker i fråga om brittisk utdelning från portföljinnehav) i alla händelser står till Förenade kungarikets
         förfogande, om den staten skulle föredra att undvika administrativa bördor.
      
      56.   Av dessa skäl skall den första tolkningsfrågan besvaras så att det är oförenligt med artikel 43 EG eller artikel 56 EG att
         en medlemsstat upprätthåller och tillämpar bestämmelser, som de som berörs i förevarande mål, enligt vilka aktieutdelningar
         som ett bolag med hemvist i den medlemsstaten erhåller från andra inhemska bolag undantas från bolagsskatt och enligt vilka
         aktieutdelningar som inhemska bolag erhåller från bolag med hemvist i andra medlemsstater beskattas med bolagsskatt, efter
         att ha beviljat befrielse från dubbelbeskattning för eventuell källskatt som betalats för aktieutdelningen och, under vissa
         omständigheter, för den underliggande skatt som betalats av de utländska bolagen på deras vinst i den stat där de har sitt
         hemvist.
      
      C –    Frågorna 2 och 3
      57.   Den nationella domstolen har ställt sin andra fråga för att få klarhet i huruvida det, för det fall en medlemsstat har ett
         system där ACT under vissa omständigheter tas ut på aktieutdelningar från ett inhemskt bolag till dess aktieägare och där
         ett skattetillgodohavande beviljas aktieägare med hemvist i den medlemsstaten med avseende på de aktieutdelningarna, är oförenligt
         med artikel 43 EG, artikel 56 EG eller artikel 4.1 eller artikel 6 i direktiv 90/435 att den medlemsstaten upprätthåller och
         tillämpar bestämmelser i vilka det föreskrivs att det inhemska bolaget kan lämna aktieutdelningar till sina aktieägare utan
         att vara skyldigt att betala ACT i den mån det har erhållit aktieutdelningar från bolag med hemvist i den medlemsstaten (antingen
         direkt eller indirekt genom andra bolag med hemvist i den medlemsstaten) och i vilka det inte föreskrivs att det inhemska
         bolaget kan göra aktieutdelningar till sina aktieägare utan att vara skyldigt att betala ACT i den mån det erhållit aktieutdelningar
         från utländska bolag.
      
      58.   Den nationella domstolen har ställt sin tredje fråga för att få klarhet i huruvida det strider mot dessa gemenskapsrättsliga
         bestämmelser att en medlemsstat upprätthåller och tillämpar bestämmelser i vilka det föreskrivs att skyldigheten att betala
         ACT kan avräknas från skyldigheten för bolaget som gör aktieutdelningen, och för andra bolag inom koncernen med hemvist i
         den medlemsstaten, att betala bolagsskatt för sin vinst i den medlemsstaten men 1) i vilka det inte föreskrivs någon möjlighet
         att avräkna ACT som skall erläggas, eller någon annan jämförbar skattelättnad (såsom återbetalning av ACT) från vinst som
         uppkommit, antingen i den staten eller i en annan medlemsstat, hos företag i koncernen vilka inte har hemvist i den medlemsstaten
         och/eller 2) i vilka det föreskrivs att en eventuell skattelättnad för undvikande av dubbelbeskattning för ett bolag med hemvist
         i den medlemsstaten minskar skattskyldigheten för bolagsskatt från vilken ACT som skall erläggas kan räknas av.
      
      59.   Den andra frågan gäller således ett särdrag i det brittiska systemet i fråga som innebär att 1) brittiska aktieägande bolag
         som tar emot utdelning från brittiska bolag som betalat ACT vid utbetalningen av denna utdelning erhöll ett skattetillgodohavande
         som var lika stort som den ACT som betalats av det utbetalande bolaget, vilket innebär att ACT bara betalades en gång på utdelning
         som betalades via brittiska medlemmar i bolagskoncerner, och 2) brittiska aktieägande bolag som tog emot utdelning från utländska
         bolag inte hade rätt till ett sådant skattetillgodohavande, och således fick betala ACT på hela det utdelade beloppet. Den
         tredje frågan gäller det faktum att utländsk bolagsskatt som betalades på inkommande utdelningar inte kunde räknas av från
         skyldigheten att betala ACT, utan bara från skyldigheten att betala brittisk MCT. Eftersom inbetalad ACT i sin tur endast
         kunde avräknas från brittisk MCT innebar emellertid detta att bolag med betydande utländska inkomster kunde ha ACT som inte
         utnyttjats (det vill säga ACT som inte kunde avräknas från bolagets skyldighet att betala MCT under samma räkenskapsperiod,
         så kallad överskjutande ACT). Även om det fanns möjligheter att slutligen räkna av sådan överskjutande ACT (exempelvis genom
         att rulla den bakåt eller framåt för att avräknas från MCT för andra perioder, eller överlåta den på brittiska dotterbolag),
         kunde inte alla bolag utnyttja dessa bestämmelser.
      
      60.   Eftersom dessa två frågor rör vad som på det nationella planet utgör kompletterande egenskaper hos det brittiska systemet,
         kan den samlade effekten enligt min uppfattning bäst bedömas genom att de betraktas tillsammans.
      
      1.      Förenligheten med artikel 43 EG (och artikel 56) EG
      61.   Som jag påpekade ovan förhindrar artikel 43 EG Förenade kungariket, i den mån landets skattebas delats upp så att den inbegriper
         utländska inkomster, från att diskriminera mellan inkomster som har sitt ursprung i, respektive utanför landet.(49) Av domstolens fasta rättspraxis följer att diskriminering uppkommer när skilda regler tillämpas på jämförbara fall eller
         när samma regel tillämpas på skilda fall.(50)
      
      62.   Frågan här är om Förenade kungariket, genom att ge brittiska aktieägande bolag rätt till ett skattetillgodohavande när brittisk
         ACT har betalats på utdelad vinst i tidigare led, och genom att föreskriva att ACT endast kan avräknas från brittisk MCT,
         behandlar företag som befinner sig i jämförbara situationer olika.
      
      63.   Den påstådda skillnaden i behandlig avser brittiska aktieägande bolag som tar emot utdelning på vilken ACT redan har betalats
         (med rätt till skattetillgodohavande avseende bolagsskatt för ACT som redan betalats på vinst och möjlighet att avräkna erlagd
         ACT mot skyldigheten att betala MCT), jämfört med sådana som tar emot utdelning på vilken endast utländsk bolagsskatt har
         betalats (utan rätt till skattetillgodohavande avseende bolagsskatt eftersom ingen ACT har betalats på vinsten och ingen möjlighet
         att avräkna erlagd ACT mot skyldigheten att betala utländsk bolagsskatt). Den första frågan är därför om dessa två kategorier
         av bolag befinner sig i jämförbara situationer.
      
      64.   Förenade kungariket anser att så inte är fallet. Beträffande skattetillgodohavandet för bolagsskatt har Förenade kungariket
         påpekat att detta endast medges för utdelad vinst på vilken ACT redan betalats, och inte för utdelad vinst på vilken ACT inte
         betalats. Bolag som tar emot utdelning på vilken ACT har betalats och bolag som tar emot vinst på vilken ingen ACT har betalats
         befinner sig inte i jämförbara situationer. Det är riktigt att eftersom utländska bolag aldrig betalar ACT på utdelad vinst,
         ger den utdelning de utbetalar aldrig rätt till ett skattetillgodohavande avseende bolagsskatt. Det föreligger dock inte i
         sig ett villkor på brittisk ”nationalitet” hos det utdelande bolaget för att skattetillgodohavandet skall beviljas: det enda
         villkoret är att ACT redan skall ha betalats på den utdelade vinsten. Förenade kungariket har i fråga om regeln att ACT endast
         kan avräknas från brittisk MCT förklarat att detta inte innebär en diskriminering av bolag som får utdelning från utlandet.
         Brittiska aktieägande bolag kan alltid avräkna ACT mot MCT på exakt samma sätt.
      
      65.   För att bemöta detta argument krävs en granskning av förhållandet mellan den utländska bolagsskatt som betalades på utländska
         bolags vinst, allmän brittisk bolagsskatt (MCT) som betalades på brittiska vinster och ACT som betalades på utdelningar från
         brittiska bolag.
      
      66.   Det är i detta avseende belysande att erinra om domstolens dom i målet Metallgesellschaft(51) som gällde frågan om det brittiska system enligt vilket brittiska bolag hade möjlighet att lämna utdelning till sina moderbolag
         utan att betala ACT när moderbolaget hade sitt hemvist i Förenade kungariket, men inte när moderbolaget hade sitt hemvist
         i en annan medlemsstat (systemet för frivillig koncernbeskattning) var förenligt med gemenskapsrätten. Förenade kungarikets
         regering hävdade att det var berättigat att neka utländska bolag denna förmån, bland annat med hänvisning till att situationen
         för brittiska moderbolags brittiska dotterbolag inte var jämförbar med situationen för utländska moderbolags brittiska dotterbolag.
         Den påpekade särskilt att medan betalningen av ACT i det första fallet endast skjuts upp genom tillämpningen av reglerna om
         frivillig koncernskatt (eftersom det brittiska moderbolaget självt var skyldigt att betala ACT när det delade ut medel), skulle
         en rätt att tillämpa dessa regler i det senare fallet innebära att ACT inte betalades alls.(52)
      
      67.   Domstolen underkände detta argument genom följande konstaterande:
      ”Eftersom ACT inte utgör en skatt på utdelningar utan en betalning i förskott av bolagsskatt, är det felaktigt att anse att
         dotterbolag med hemvist i Förenade kungariket till moderbolag med hemvist utanför Förenade kungariket skulle kunna undgå att
         betala skatt i Förenade kungariket på vinster som betalats ut i form av utdelningar, om de gavs möjlighet till frivillig koncernbeskattning.
      
      Den del av bolagsskatten som ett dotterbolag med hemvist i Förenade kungariket inte är skyldigt att betala i förskott vid
         utdelning till moderbolaget enligt reglerna om frivillig koncernbeskattning skall i princip betalas när dotterbolagets MCT
         skall betalas. Ett dotterbolag med hemvist i Förenade kungariket till ett bolag med hemvist i en annan medlemsstat är skyldigt
         att i Förenade kungariket betala MCT på sina vinster på samma sätt som ett dotterbolag med hemvist i Förenade kungariket till
         ett moderbolag som också har sitt hemvist där.
      
      …
      Vidare kan det inte anföras som skäl för att inte ge ett dotterbolag med hemvist i Förenade kungariket till ett moderbolag
         med hemvist utanför Förenade kungariket, möjligheten att inte behöva betala ACT när det ger utdelningar till moderbolaget,
         att moderbolaget inte är skyldigt att betala ACT när det självt ger utdelningar, i motsats till ett moderbolag med hemvist
         i Förenade kungariket.
      
      Anledningen till att moderbolaget med hemvist utanför Förenade kungariket inte är skyldigt att betala ACT är att det inte
         är skyldigt att erlägga bolagsskatt i Förenade kungariket, eftersom det betalar sådan skatt i etableringsstaten. Det är därför
         logiskt att ett bolag inte skall behöva betala i förskott en skatt som det aldrig kommer att bli skyldigt att erlägga.”(53)
      
      68.   Av detta resonemang, som jag instämmer i, framgår att ACT med avseende på förevarande mål skall betraktas som en förskottsbetalning
         av brittisk bolagsskatt. Det är, som Förenade kungariket har påpekat, riktigt att ACT i vissa avseenden skiljer den från ”allmän”
         bolagsskatt. Framför allt betalas ACT när och om ett bolag betalar utdelningar, den fastställs med utgångspunkt i utdelningens
         storlek och de undantag som är tillämpliga på MCT är inte tillämpliga på ACT. Dessa skillnader förefaller mig dock vara en
         logisk följd av att ACT till sin natur, och som namnet antyder, tas ut som ett förskott på ”allmän” brittisk bolagsskatt (MCT).
         Inom det brittiska systemet kan således den ACT som betalats vid utbetalningen av utdelning avräknas från bolagets MCT på
         vinsten under den berörda räkenskapsperioden, dock endast upp till en viss gräns.
      
      69.   Följaktligen befinner sig ett brittiskt aktieägande bolag som tar emot utdelning på vilken ACT har betalats och sådana som
         tar emot utdelning på vilka endast utländsk bolagsskatt betalats i princip i jämförbara situationer. Detta följer av att utländska
         bolag som betalar utdelning i princip har en skyldighet att betala bolagsskatt i sina hemviststater – på samma sätt som brittiska
         bolag i tidigare led som lämnar utdelning i princip är skyldiga att betala brittisk bolagsskatt – inklusive ACT – på den berörda
         utdelningen.
      
      70.   Nästa fråga är om den berörda brittiska lagstiftningen ledde till att aktieägande bolag som tog emot utdelning från utländska
         bolag behandlades mindre förmånligt än sådana som tog emot utdelning från brittiska bolag.
      
      71.   Medan de förra var skyldiga att betala ACT vid vidareutdelning av den mottagna vinsten, så var de senare faktiskt undantagna
         (genom att ett skattetillgodohavande medgavs) från skyldigheten att betala ACT, i den mån ACT redan hade betalats i samband
         med den tidigare utdelningen. Den ACT som betalats i vardera fallet kunde vidare bara avräknas mot brittisk MCT och inte mot
         utländsk bolagsskatt, som betalats på den vinst som låg till grund för utdelningen.
      
      72.   Enligt min uppfattning innebär detta tveklöst en mindre förmånlig behandling av utdelningar med utländskt ursprung.
      73.   Syftet med och resultatet av det brittiska systemet var, när det tillämpades i ett nationellt sammanhang, att den ekonomiska
         dubbelbeskattningen av utdelad vinst helt undanröjdes på bolagsnivå. På grund av att ett skattetillgodohavande beviljades
         behövde ACT bara betalas en gång i ”utdelningskedjan”. Dessutom kunde ACT som betalats under räkenskapsperioden avräknas från
         MCT upp till en viss gräns. ACT som inte kunde avräknas under den räkenskapsperioden (så kallad överskjutande ACT) kunde eventuellt
         undanröjas med hjälp av vissa andra metoder, exempelvis genom att den rullades bakåt eller framåt för avräkning mot brittisk
         MCT för andra perioder, eller genom överlåtelse till brittiska dotterbolag.
      
      74.   Det brittiska systemet garanterade däremot inte att den ekonomiska dubbelbeskattningen av utländska utdelningar undanröjdes
         helt i bolagsledet. Detta var en följd av den sammantagna resultatet av att 1) ACT togs ut fullt ut på vidareutdelningen av
         utländsk utdelad vinst (se fråga 2 i beslutet om hänskjutande), men att 2) skyldigheten att betala ACT inte kunde avräknas
         mot erlagd utländsk bolagsskatt (se fråga 3 i) i beslutet om hänskjutande), och att 3) en skattelättnad för undvikande av
         dubbelbeskattning för bolagsskatt som redan betalats medgavs (i fråga om icke-portföljinnehav) som minskade skattskyldigheten
         för bolagsskatt från vilken ACT kunde räknas av (se fråga 3 ii) i beslutet om hänskjutande).
      
      75.   I den mån den ekonomiska dubbelbeskattningen inte helt undanröjdes för utländska utdelningar, på ett sätt som var likvärdigt
         med behandlingen av inhemska utdelningar, var det brittiska systemet således diskriminerande, försåvitt Förenade kungariket
         inte visar att denna olikhet i behandling var berättigad och proportionell. Domstolen har slagit fast att om en hemviststat
         väljer att undanröja ekonomisk dubbelbeskattning av utdelning till personer med hemvist i landet, skall den behandla utdelningar
         till landet från utländska källor på samma sätt som inhemska utdelningar, och i det avseendet beakta den utländska bolagsskatt
         som erlagts.(54)
      
      76.   Jag noterar att det faktum att den ekonomiska dubbelbeskattningen följer av samverkande regler innebär att det kan vara komplicerat
         att bedöma hur den ekonomiska dubbelbeskattning av den utländska utdelningen effektivt skulle ha kunnat undanröjas fullständigt.
         Den frågan aktualiseras mer direkt i frågorna 6–9 nedan. Som jag förklarar där ankommer det på den nationella domstolen att
         bedöma hur åsidosättandet av Förenade kungarikets skyldighet att inte diskriminera skall avhjälpas i praktiken, med hänsyn
         till kravet att åtgärderna på ett adekvat och effektivt sätt skall återställa den likabehandling som säkerställs genom artiklarna
         43 och 56 EG.
      
      77.   Jag vill dock tillägga att så länge det är möjligt att helt undanröja ekonomisk dubbelbeskattning av utländska och inhemska
         utdelningar på ett likvärdigt sätt, skulle Förenade kungariket i princip ha rätt att kräva att en eventuell återstående skyldighet
         att betala brittisk bolagsskatt på den utländska utdelningen skall fullgöras i förskott vid vinstutdelningen (det vill säga
         som ACT). Det följer enligt min uppfattning av att Förenade kungariket har rätt att välja hur det egna skattesystemet skall
         organiseras så länge det tillämpas utan att diskriminera mellan inhemska och utländska inkomster. På samma sätt som Förenade
         kungariket ålägger en skyldighet att betala brittisk bolagsskatt i förskott vid utbetalningen av inhemska utdelningar, kan
         staten således i princip kräva att den skattskyldighet som i fråga om utländska utdelningar kvarstår efter det fullständiga
         undanröjandet av ekonomisk dubbelbeskattning skall fullgöras i förskott.
      
      78.   Detta påverkas inte av det brittiska argumentet att ej avräknad överskjutande ACT även kan uppkomma i inhemska situationer,
         nämligen när den ACT som betalats av en brittisk aktieägare överskrider dennes skyldighet att betala brittisk MCT (exempelvis
         när ett brittiskt bolag har beviljats betydande undantag och lättnader avseende skyldigheten att betala brittisk MCT). I en
         sådan situation har det brittiska systemet ändå som målsättning att helt undanröja den ekonomiska dubbelbeskattningen av inhemska
         utdelningar.
      
      79.   Jag kan inte heller godta Förenade kungarikets regerings argument att eventuella skillnader i behandling mellan aktieägare
         som tar emot utländska och inhemska utdelningar är berättigad med hänsyn till behovet av att bevara det inre sammanhanget
         i det brittiska skattesystemet. Den brittiska regeringen har gjort gällande att den motiveringen är godtagbar därför att det
         föreligger ett direkt samband mellan den skattemässiga förmån som medges ett brittiskt aktieägande bolag (förmånen av ett
         skattetillgodohavande för ACT som redan betalats på utdelningar) och en kompenserande skattskyldighet (det utdelande bolagets
         skyldighet att betala ACT på utdelningen). Som nämnts är dock utländska utdelande bolag – som visserligen inte är skyldiga
         att betala brittisk ACT – skyldiga att betala utländsk bolagsskatt på den vinst ur vilken utdelningen betalats. På samma sätt
         som den ekonomiska dubbelbeskattningen undanröjs på brittiska utdelningar, skall den undanröjas för utländska utdelningar.
         Argumentet skall av detta skäl underkännas.(55)
      
      2.      Förenligheten med moder/dotterbolagsdirektivet
      80.   Den nationella domstolen har också frågat om de bestämmelser genom vilka skattetillgodohavandet begränsas till aktieägande
         bolag som tar emot utdelning på vilken ACT redan har betalats, och begränsar möjligheten att avräkna ACT till avräkning mot
         brittisk MCT, strider mot artiklarna 4.1 eller 6 i moder/dotterbolagsdirektivet, som återges i sin helhet ovan.
      
      81.   Det bör först påpekas att denna fråga endast gäller utdelningar som omfattas av moder/dotterbolagdirektivets materiella och
         tidsmässiga tillämpningsområde, det vill säga utdelningar mellan ett dotterbolag och ett moderbolag enligt direktivets definition,
         som lämnats efter den 1 januari 1992.
      
      82.   I artikel 4.1 i moder/dotterbolagsdirektivet föreskrivs i huvudsak att när ett moderbolag tar emot utdelning från ett dotterbolag
         med hemvist i en annan medlemsstat skall den stat där moderbolaget är hemmahörande antingen avstå från att beskatta utdelningen
         eller medge avräkning för bolagsskatt (och i tillämpliga fall källskatt) som redan betalats på vinsten i den stat där dotterbolaget
         är hemmahörande.
      
      83.   Som jag ser det aktualiserar bedömningen av den brittiska lagstiftningens förenlighet med denna bestämmelse i fråga om utdelningar
         som omfattas av det materiella tillämpningsområdet för moder/dotterbolagsdirektivet,(56) i huvudsak samma frågor som de jag behandlat strax ovan i samband med artiklarna 43 och 56 EG. Jag vill dock erinra om att
         den skyldighet som åligger Förenade kungariket enligt artikel 4.1 är mer begränsad än den som följer av artiklarna 43 och
         56 EG. Medan den senare medför en skyldighet att inte diskriminera mellan utländska och inhemska inkomster, kräver den förstnämnda
         endast att moderbolagets stat skall avräkna bolagsskatt som redan betalats på lämnade utdelningar, upp till en gräns motsvarande
         beloppet av den nationella bolagsskatten, eller undanta denna utdelning från beskattning.
      
      84.   Eftersom Förenade kungariket i förevarande mål har valt att undvika dubbelbeskattning genom att ge rätt till ett skattetillgodohavande
         föreligger enligt artikel 4.1 en skyldighet att medge avräkning för utländsk bolagsskatt som betalats av utländska dotterbolag
         på vinst som delats ut till dess brittiska moderbolag med högst ett belopp som motsvarar den inhemska skatten. Eftersom ACT,
         av de skäl jag angav ovan, med avseende på förevarande mål skall betraktas som en förskottsbetalning av brittisk bolagsskatt
         (även om den tas ut vid och i händelse av en vinstutdelning), skall den tillsammans med skyldigheten att betala brittisk MCT
         anses utgöra den brittiska skatt som ”motsvarar” den utländsk erlagd skatt i den mening som avses i artikel 4.1 i moder/dotterbolagsdirektivet.
         Enligt min uppfattning består kärnan i den skyldighet som anges i artikeln i att garantera att ekonomisk dubbelbeskattning
         inte uppkommer i moderbolagets stat sedan bolagsskatt och, i tillämpliga fall, källskatt betalats på den vinst som delas ut
         av ett dotterbolag i dotterbolagets stat. Den skyldighet som Förenade kungariket således åläggs genom denna artikel är, liksom
         i fråga om artikel 43 EG och 56 EG, att säkerställa att ekonomisk dubbelbeskattning av sådan utdelad vinst undanröjs. Den
         tolkningen överensstämmer med ändamålet med direktivet, nämligen att ”skatteregler som är neutrala från konkurrenssynpunkt”
         skall införas för grupper av bolag.(57)
      
      85.   Mot detta har Förenade kungarikets regering invänt att artikel 4.1 endast avser skatt som tas ut på utdelning som ett moderbolag
         erhåller från sitt dotterbolag, och inte en sådan skatt som ACT, som endast påförs om och när en utdelning lämnas och således
         inte kan sägas utgöra en skatt på vinster som delas ut av dotterbolaget. Jag kan inte godta detta argument som även detta
         grundas på en hänvisning till syftet med artikel 4.1, nämligen att undvika dubbelbeskattning i moderbolagets hemviststat.
         Den restriktiva tolkning av artikeln som förordas av Förenade kungarikets regering skulle göra det svårare att uppnå detta
         syfte, om den tillämpas på förevarande situation.
      
      86.   I den mån det brittiska systemet inte medgav avräkning för utländsk bolagsskatt som redan betalats på inkommande utdelningar
         från utländska dotterbolag, såväl mot brittisk MCT som mot erlagd ACT, åsidosattes alltså artikel 4.1 i moder/dotterbolagsdirektivet.
      
      87.   Den nationella domstolen har även ställt en fråga angående förenligheten med artikel 6 i moder/dotterbolagsdirektivet, enligt
         vilken ett moderbolags medlemsstat inte får ta ut källskatt på vinst som bolaget uppbär från ett dotterbolag.
      
      88.   För att besvara den frågan är det nödvändigt att erinra om definitionen av uttrycket ”källskatt” i moder/dotterbolagsdirektivet.
         I det avseendet har domstolen slagit fast att begreppet källskatt inte bara avser vissa bestämda typer av nationella skatter:
         ”det ankommer på domstolen att på grundval av pålagans objektiva kännetecken – och utan hänsyn till hur pålagan betecknats
         i nationell rätt – fastställa huruvida det i gemenskapsrättsligt hänseende rör sig om en skatt, avgift, tull eller annan pålaga”.(58) Mot bakgrund av artikel 5.1 i moder/dotterbolagsdirektivet (förbud mot källskatt i dotterbolagets stat på vinstutdelning
         till moderbolag i en annan medlemsstat), har domstolen slagit fast att:
      
      ”en inkomstskatt som tas ut i den stat där vinstutdelningen sker och som aktualiseras till följd av betalning av utdelning
         eller av varje annan inkomst från värdepapper, när skatteunderlaget utgörs av inkomsten från dessa värdepapper och det är
         innehavaren av dessa värdepapper som är skattskyldig, utgör en källskatt på vinstutdelning i den mening som avses i artikel
         5.1 i direktivet.”(59)
      
      89.   Om dessa kriterier tillämpas på artikel 6 i moder/dotterbolagsdirektivet (det vill säga angående den skyldighet som åligger
         moderbolagets hemviststat), skall en skatt som påförs av moderbolagets hemviststat anses vara en källskatt om 1) den händelse
         som utlöser skatten är mottagandet av utdelning eller varje annan inkomst från aktier, 2) skatteunderlaget utgörs av inkomsten
         från dessa aktier och 3) den skattskyldige är innehavaren av aktierna.
      
      90.   En tillämpning av dessa kriterier på uttaget av ACT visar som jag ser det att ACT inte kan betraktas som en källskatt i den
         mening som avses i artikel 6 i moder/dotterbolagsdirektivet. Som Förenade kungarikets regering har påpekat i sitt yttrande
         tas ACT inte ut när dotterbolaget tar emot utdelning från ett moderbolag, utan snarare när moderbolaget vidareutdelar utdelningen
         till sina aktieägare, det vill säga när utdelningen utbetalas i ett annat ”senare” led. Den händelse som utlöser uttaget av
         ACT är således inte sådan att ACT kan omfattas av definitionen av källskatt.(60)
      
      91.   De berörda brittiska bestämmelserna strider av detta skäl enligt min uppfattning inte mot artikel 6 i moder/dotterbolagsdirektivet.
      3.      Svar på frågorna 2 och 3
      92.   Av ovan angivna skäl anser jag att i den mån det brittiska system som beskrivs i frågorna 2 och 3 i bolagsledet säkerställer
         ett fullständigt undanröjande av ekonomisk dubbelbeskattning på bolagsnivå av inhemska utdelningar till brittiska aktieägande
         bolag, men inte säkerställer sådant fullständigt undanröjande av ekonomisk dubbelbeskattning av utdelningar från bolag med
         hemvist i andra medlemsstater, är detta diskriminerande och strider mot artiklarna 43 och 56 EG och, i fråga om utdelningar
         som omfattas av dess tillämpningsområde, artikel 4.1 i moder/dotterbolagsdirektivet. Systemet strider dock inte mot artikel
         6 i det direktivet.
      
      D –    Fråga 4
      93.   Den nationella domstolen har ställt sin fjärde fråga för att få klarhet i huruvida det, för det fall Förenade kungariket har
         antagit bestämmelser i vilka det under vissa omständigheter föreskrivs att brittiska bolag, om de väljer detta, kan återfå
         ACT som betalats för utdelning till deras aktieägare i den mån de brittiska bolagen har erhållit utdelning från utländska
         bolag (i detta hänseende inkluderas även bolag med hemvist i tredje länder), är oförenligt med artikel 43 EG eller artikel
         56 EG, eller artikel 4.1 eller artikel 6 i rådets direktiv 90/435/EEG att det i dessa bestämmelser 1) föreskrivs att de brittiska
         bolagen först skall betala ACT och därefter återkräva den, och 2) inte föreskrivs att aktieägare i de brittiska bolagen beviljas
         ett skattetillgodohavande som de skulle ha beviljats för en aktieutdelning från ett brittiskt bolag som inte självt erhållit
         aktieutdelning från ett bolag i utlandet.
      
      94.   Frågan är om det så kallade Foreign Income Dividendsystemet (nedan kallat FID-systemet) som infördes i Förenade kungariket
         med verkan från den 1 juli 1994 är förenligt med de ovannämnda gemenskapsrättsliga bestämmelserna. Som jag förklarat ovan
         innebar detta system att ett brittiskt bolag hade möjlighet att före en kontant aktieutdelning till aktieägarna välja att
         denna skulle betecknas som utdelning från kapitalinvesteringar i utlandet. ACT skulle betalas för FID, men om FID motsvarade
         bolagets utländska vinster, kunde bolaget begära återbetalning av överskjutande ACT som uppstått med avseende på FID. Denna
         överskjutande ACT återbetalades vid samma tidpunkt som MCT skulle betalas, det vill säga nio månader efter räkenskapsårets
         slut, efter avräkning mot en eventuell skyldighet att betala MCT för perioden. En aktieägare som erhöll FID var inte berättigad
         till något skattetillgodohavande enligt section 231.1 TA, men en enskild som erhöll FID behandlades däremot som om han erhållit
         en inkomst för vilken skatt enligt en lägre skattesats utgick för det taxeringsåret. Dessa aktieägare beviljades emellertid
         inte någon återbetalning av inkomstskatt som ansågs betalad, och en aktieägare som var undantagen från skattskyldighet kunde
         inte heller begära ett sådant skattetillgodohavande som det som skulle ha betalats på en utdelning som inte klassificerats
         som FID.
      
      95.   Den skyldighet som åligger Förenade kungariket enligt artiklarna 43 och 56 vid tillämpningen av FID-systemet var exakt densamma
         som den jag beskrev i samband med frågorna 2 och 3 ovan, nämligen en skyldighet att säkerställa likvärdig och fullständig
         befrielse från ekonomisk dubbelbeskattning för utländska respektive inhemska utdelningar.
      
      96.   När det gäller den aspekt av FID-systemet som tagits upp i den första delen av den fjärde frågan – nämligen skyldigheten för
         brittiska bolag som tar emot utländska utdelningar att betala ACT vid en vidareutdelning för att därefter återkräva den –
         stred alltså denna skyldighet mot artiklarna 43 och 56 i den mån ACT ledde till ekonomisk dubbelbeskattning av dessa utländska
         vinstutdelningar. Det faktum att brittiska bolag därefter kunde återkräva den ACT som betalats är givetvis inget försvar i
         detta avseende. Analogt med domstolens konstaterande i domen i målet Metallgesellschaft(61) utgör den skada i likviditetshänseende som drabbar dessa bolag under perioden fram till återkravet, i icke-diskrimineringsprincipens
         mening, en mindre förmånlig behandling.(62)
      
      97.   Den andra delen av fråga 4 gäller den aspekt av FID-systemet som innebar att om brittiska bolag tog emot utdelning från utländska
         bolag, så gavs aktieägare (i senare led) i dessa brittiska bolag inte rätt till ett skattetillgodohavande som de skulle ha
         haft rätt till avseende utdelning från ett brittiskt bolag som själv inte tagit emot utdelning från utländska bolag.
      
      98.   Om Förenade kungariket valde att undanröja ekonomisk dubbelbeskattning genom att bevilja ett skattetillgodohavande baserat
         på imputationssystemet i fråga om brittiska utdelningar, föreligger i det avseendet en skyldighet enligt artiklarna 43 och
         56 att undanröja dubbelbeskattning av utländska utdelningar på ett likvärdigt sätt.(63)
      
      99.   Beträffande det argument som framförts av Förenade kungarikets regering att aktieägare i brittiska bolag som tar emot FID,
         enligt FID-systemet faktiskt kunde undvika dubbelbeskattning eftersom de behandlades som om de hade tagit emot en inkomst
         för vilken skatt enligt den lägre skattesatsen utgått det taxeringsåret, vill jag påpeka att det ankommer på den nationella
         domstolen att i det enskilda fallet bedöma om denna behandling faktiskt hade till följd att dubbelbeskattning undanröjdes
         på ett sätt som var likvärdigt med behandlingen av inhemska utdelningar.
      
      100. I den mån FID-systemet inte resulterade i ett likvärdigt undanröjande av ekonomisk dubbelbeskattning för brittiska bolag som
         tog emot FID som för dem som tog emot inhemska utdelningar, strider detta mot artiklarna 43 EG och 56 EG, om det inte kan
         berättigas.
      
      101. Förenade kungarikets regering har till sitt försvar för det första förklarat att det faktum att FID-systemet var ett helt
         frivilligt system medför att det inte kan utgöra en inskränkning av någon parts etableringsfrihet eller fria rörlighet för
         kapital: de underliggande brittiska skattereglerna (som behandlas i frågorna 2 och 3 ovan) förblev gällande under hela den
         berörda tiden. I den mån dessa underliggande skatteregler även de var diskriminerande och stred mot artiklarna 43 EG och 56 EG
         leder detta argument uppenbarligen tanken fel. Det var inte i något av fallen möjligt för brittiska bolag med utländska aktieägare
         att undgå diskriminerande behandling av sin utländska inkomst, jämfört med den inhemska inkomsten.
      
      102. Förenade kungarikets regering har för det andra förklarat att ett utländskt dotterbolag som inte ålagts att betala ACT på
         utdelningen under alla omständigheter har möjlighet att betala högre utdelning till sitt brittiska moderbolag, än vad som
         är möjligt för ett brittiskt dotterbolag som måste betala ACT på sin utdelning. Inte heller detta tar någon hänsyn till att
         även om ett utländskt dotterbolag inte är skyldigt att betala ACT, så har det ändå betalat utländsk bolagsskatt vilket, som
         jag påpekade ovan, försätter moderbolag som tar emot utländska respektive inhemska utdelningar i jämförbara situationer.
      
      103. Slutligen har Förenade kungarikets regering, liksom beträffande fråga 2 ovan, förklarat att FID-systemet kan berättigas med
         hänvisning till behovet av att bevara det inre sammanhanget i det brittiska skattesystemet samt att säkerställa en effektiv
         skattekontroll, särskilt i förhållande till tredje land. I fråga om gemenskapsinterna inskränkningar innebär dessa argument,
         i den mån de är underbyggda, en upprepning av de argument som behandlades i samband med fråga 2 och de skall underkännas av
         samma skäl. Frågan om argumenten kan tillmätas större betydelse i fråga om inskränkningar gentemot ”tredje land” har tagits
         upp inom ramen för fråga 5, och jag kommer därför att kort behandla den där.
      
      104. En separat fråga är om de enda som potentiellt har möjlighet att framställa krav avseende den genom överträdelsen uppkomna
         skadan är aktieägarna själva, och inte det utdelande brittiska bolaget. Klagandena i pilotmålet har i detta avseende hävdat
         att moderbolag som betalar utdelning ur utländska inkomster föranleddes av FID-systemet att öka utdelningen till aktieägarna
         för att dela ut ett likvärdigt belopp som moderbolag som betalar utdelning ur inhemska inkomster. Jag behandlar den aspekten
         under fråga 6, som gäller lämpliga sanktioner i händelse av en överträdelse.
      
      105. Den nationella domstolen har även frågat om de två aspekter av FID-systemet som den beskrivit – skyldigheten för brittiska
         bolag som vidareutdelar utländsk utdelning att betala ACT (fråga 4 i)) och underlåtenheten att ge aktieägare i senare led
         rätt till ett skattetillgodohavande baserat på imputationssystemet (fråga 4 ii)) är förenliga med artiklarna 4.1 och 6 i moder/dotterbolagsdirektivet.
         Artikel 4.1 medför, som jag förklarat ovan i samband med fråga 2 och 3, en skyldighet att helt undanröja ekonomisk dubbelbeskattning
         av utdelningar som omfattas av dess materiella och tidsmässiga tillämpningsområde, och detta skall ske hos det mottagande
         aktieägande bolaget. Bedömningen inom ramen för fråga 4 i) (skyldighet att betala ACT) är i det avseendet densamma som enligt
         artiklarna 43 EG och 56 EG. Fråga 4 ii) (beviljande av ett skattetillgodohavande baserat på imputationssystemet) gäller dock
         olika behandling på den nivå som avser det mottagande bolagets aktieägare, inte det mottagande bolaget i sig. Jag anser därför
         inte att en sådan inskränkning omfattas av tillämpningsområdet för artikel 4.1 i moder/dotterbolagsdirektivet. Av likartade
         skäl som de jag redovisade ovan i samband med fråga 2 och 3 utgör inte heller någon av de aspekter som tagits upp i fråga
         4, enligt min uppfattning, ett åsidosättande av artikel 6 i moder/dotterbolagsdirektivet.
      
      106. Den fjärde frågan skall således besvaras så att det, för det fall Förenade kungariket har antagit bestämmelser i vilka det
         under vissa omständigheter föreskrivs att brittiska bolag, om de väljer detta, kan återfå ACT som betalats för utdelning till
         deras aktieägare i den mån de brittiska bolagen har erhållit utdelning från utländska bolag (i detta hänseende inkluderas
         även bolag med hemvist i tredje länder), 1) strider det mot artiklarna 43 EG och 56 EG, samt artikel 4.1 i moder/dotterbolagsdirektivet,
         att ålägga ett brittiskt bolag att betala ACT och därefter återkräva den, eftersom detta inte säkerställer ett fullständigt
         undanröjande av ekonomisk dubbelbeskattning som är likvärdigt med det undanröjande som sker i fråga om inhemska utdelningar,
         och 2) det strider också mot artiklarna 43 och 56 EG att inte erbjuda aktieägare i bolag med hemvist i landet ett likvärdigt
         undanröjande av ekonomisk dubbelbeskattning som det som de skulle ha haft rätt till avseende utdelning från ett bolag med
         hemvist i landet som själv inte tagit emot utdelning från ett bolag med hemvist utanför landet.
      
      E –    Fråga 5
      107. Den nationella domstolen har ställt sin femte fråga för att få klarhet i under vilka omständigheter – när en medlemsstat före
         den 31 december 1993 antog sådana bestämmelser som anges ovan i frågorna 1 och 2 och därefter antog de ytterligare bestämmelser
         som anges i fråga 4, och för det fall de senare bestämmelserna anses utgöra en restriktion som är förbjuden enligt artikel
         56 EG – denna restriktion skall anses utgöra en ny restriktion som inte redan förelåg den 31 december 1993.
      
      108. Den nationella domstolen har ställt denna fråga mot bakgrund av artikel 57.1 EG, enligt vilken förbudet mot inskränkningar
         av den fria rörligheten för kapital i artikel 56 EG inte skall ”påverka tillämpningen gentemot tredje land av restriktioner
         som är i kraft den 31 december 1993 enligt nationell lagstiftning eller gemenskapsrätt för sådana kapitalrörelser till eller
         från tredje land som gäller direktinvesteringar, inbegripet investeringar i fast egendom, etablering, tillhandahållande av
         finansiella tjänster eller emission och introduktion av värdepapper på kapitalmarknader”. Frågan gäller således i huvudsak
         om, för det fall de åtgärder som beskrivs i fråga 4 omfattas av förbudet i artikel 56 EG, detta förbud inbegriper inskränkningar
         av den fria rörligheten för kapital mellan medlemsstaterna och tredje land.(64)
      
      109. Den först frågan är huruvida FID-reglerna, som trädde i kraft den 1 juli 1994, kan anses utgöra en del av begränsningar som
         var ”i kraft” den 31 december 1994.
      
      110. I det avseendet har både klagandena i pilotmålet och Förenade kungarikets regering helt befogat hänvisat till domstolens dom
         i målet Konle mot Österrike.(65) Det målet gällde tolkningen av en undantagsbestämmelse för Österrike i akten om villkoren för Republiken Österrikes, Republiken
         Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till de fördrag som ligger till grund för Europeiska unionen och om anpassning
         av fördragen,(66) som under en viss period ger landet rätt att behålla sin befintliga lagstiftning om (förhandstillstånd i fråga om) fritidsbostäder.
         Domstolen konstaterade inledningsvis att medan bedömningen av innehållet i den befintliga nationella lagstiftningen dagen
         för Österrikes anslutning ankommer på den nationella domstolen, skall dock EG‑domstolen tillhandahålla de tolkningsdata som
         behövs för bedömningen av det gemenskapsrättsliga begreppet ”befintlig lagstiftning”.(67) Domstolen tillade därefter:
      
      ”Alla bestämmelser som antagits efter dagen för anslutningen är, inte enbart av denna anledning, automatiskt uteslutna från
         den undantagsordning som har inrättats genom [undantagsbestämmelsen i anslutningsakten]. En bestämmelse omfattas således av
         undantaget om den i huvudsak är identisk med tidigare lagstiftning eller om den enbart inskränker eller avskaffar ett hinder
         för utövandet av gemenskapsrättsliga rättigheter och friheter som förekommer i tidigare lagstiftning.
      
      En lagstiftning som grundas på andra tankegångar än de som låg till grund för de äldre bestämmelserna och som innebär att
         nya förfaranden införs kan däremot inte jämställas med den befintliga lagstiftningen vid tidpunkten för anslutningen.”(68)
      
      111. Som jag påpekade i mitt förslag till avgörande inför domen i målet Ospelt följer även av artikel 57.1 EG att medlemsstaterna
         är behöriga att anpassa befintlig lagstiftning utan att ändra det rådande rättsläget.(69)
      
      112. Inom ramen för förevarande mål förefaller det mig, mot bakgrund av den beskrivning som lämnats i beslutet om hänskjutande,
         att syftet med och verkan av införandet av FID-systemet faktiskt var att minska (om än inte undanröja) de befintliga hindren
         för utövningen av de friheter som tillerkänns genom artiklarna 43 och 56 EG, nämligen underlåtenheten att fullt ut undanröja
         den ekonomiska dubbeldeskattningen av utländska utdelningar. Det befintliga ACT-systemet avskaffades i själva verket inte
         i fråga om utländska utdelningar när FID-förändringarna genomfördes, utan förblev ett alternativ för bolag som omfattades
         av tillämpningsområdet för dessa. Tilläggas kan att en tolkning av artikel 57.1 EG som innebär att lagstiftning som syftar
         till att minska befintliga inskränkningar inkluderas är fullständigt logisk. Om man inte gör en sådan tolkning skulle medlemsstaterna
         lockas att bibehålla befintliga inskränkningar, hellre än att helt eller delvis försöka minska dem.
      
      113. Även om den slutliga bedömningen av FID‑systemets innehåll, syfte och verkan ankommer på den nationella domstolen anser jag
         följaktligen, med utgångspunkt från de uppgifter som lämnats, att systemet utgör en del av de inskränkningar som förelåg den
         31 december 1993, i den mening som avses i artikel 57.1 EG.
      
      114. Den andra frågan är huruvida FID-systemet omfattas av det materiella tillämpningsområdet för artikel 57.1 EG.
      115. Klagandena i pilotmålet har hävdat att systemet inte omfattas av det materiella tillämpningsområdet för artikel 57.1 EG, som
         begränsas till fri rörlighet för kapital till eller från tredje land som inbegriper ”[direkt]investeringar i fast egendom,
         etablering, tillhandahållande av finansiella tjänster eller emission och introduktion av värdepapper på kapitalmarknader”.
      
      116. Klagandena i pilotmålet har förklarat att begreppet ”investeringar” skall tolkas restriktivt och inte omfatta betalningar
         som följer av en sådan investering. Jag delar inte den uppfattningen. Som domstolen har konstaterat kan diskriminering vid
         beskattningen av inhemska och utländska utdelningar göra det mindre attraktivt att investera i aktier i bolag med hemvist
         i andra medlemsstater och skall därför anses utgöra en inskränkning av den fria rörligheten för kapital.(70)
      
      117. Klagandena i pilotmålet har vidare gjort gällande att begreppet ”direktinvesteringar” i det avseendet inte skall utvidgas
         till mindre andelar (exempelvis portföljinnehav) som brittiska bolag innehar utomlands. Det är i detta avseende riktigt att
         artikel 57.1, som utgör ett undantag från artikel 56 EG, skall tolkas restriktivt.(71) Enligt min uppfattning skall begreppet direktinvesteringar tolkas i enlighet med den vägledning som lämnas i bilaga I till
         direktiv 88/361, som innehåller en nomenklatur för de kapitalrörelser som avses i direktivets artikel 1. Under rubrik 1 i
         bilagan behandlas ”Direkta investeringar” och den för förevarande ändamål viktigaste posten i den kategorin är underrubrik
         2: ”Förvärv av del i nya eller befintliga företag i syfte att upprätta eller vidmakthålla varaktiga ekonomiska relationer.”
         Direktivets förklaringar ger ytterligare vägledning angående vad som avses med ”direkta investeringar”, nämligen ”investeringar
         av alla slag som görs av fysiska personer eller av handels- eller industriföretag eller finansiella företag och som har till
         syfte att upprätta varaktiga och direkta relationer mellan den person som tillhandahåller kapitalet och den företagare eller
         det företag som får tillgång till kapitalet för sin ekonomiska verksamhet. Detta begrepp skall således förstås i vidaste bemärkelse.”
      
      118. Förklaringarna lyder fortsättningsvis ”[i] fråga om de företag som nämns under I‑2 i nomenklaturen och som är aktiebolag föreligger
         delägande genom direkt investering, då den aktiepost som innehas av en fysisk person, något annat företag eller någon annan
         aktieägare gör det möjligt för innehavaren att, i enlighet med nationell lagstiftning om aktiebolag eller på annan grund,
         effektivt medverka i ledningen eller kontrollen av bolaget.”
      
      119. Det ankommer på den nationella domstolen att avgöra om den investering som ett brittiskt bolag har gjort i ett bolag med hemvist
         i ett tredje land i ett visst fall har till syfte att upprätta ”varaktiga och direkta relationer” med det senare bolaget och
         göra det möjligt för det brittiska bolaget att ”effektivt medverka i ledningen eller kontrollen av bolaget”. Jag vill dock
         framhålla att detta är en klart lägre tröskel än det test avseende ”betydande inflytande” som jag hänvisade till i samband
         med distinktionen mellan tillämpningsområdet för artiklarna 43 och 56 EG i avsnitt IV A ovan.
      
      120. Förbudet i artikel 56 EG skall således endast tillämpas om ett brittiskt bolags innehav i ett tredje land inte var sådant
         att det medgav effektiv medverkan.
      
      121. Detta aktualiserar i sin tur frågan om samma överväganden, till skillnad från vad som gäller vid kapitalrörelser mellan medlemsstater
         och tredje land, är tillämpliga vid bedömningen av artikel 56 EG i fråga om kapitalrörelser inom gemenskapen. Det framgår
         i detta avseende tydligt av ordalydelsen i artikel 56.1  EG att inskränkningar av den fria rörligheten för kapital mellan
         medlemsstater och tredje land i princip är förbjudna. Jag anser dock att vid bedömningen av om sådana inskränkningar är berättigade
         (antingen enligt artikel 58.1 eller enligt diskrimineringsbedömningen i artikel 56 EG), kan andra hänsynstaganden vara aktuella
         än i fråga om rent gemenskapsinterna inskränkningar. Som jag tidigare påpekat i mitt förslag till avgörande inför domen i
         målet Ospelt skall den särskilda kontext som gäller för fri rörlighet för kapital inom gemenskapen anses som en nödvändig
         förutsättning för Ekonomiska och monetära unionen.(72) Som jag konstaterade där medför det faktum att den monetära politiken, när Ekonomiska och monetära unionen är fullbordad,
         beslutas av Europeiska centralbanken att fullständig likformighet förutsätts gälla i fråga om betalningar och kapitalrörelser.
         Detta gäller inte i fråga om kapitalrörelser mellan medlemsstaterna och tredje land, även om kapitalrörelser i hög grad har
         liberaliserats på internationell nivå.(73) Följaktligen utesluter jag inte att en medlemsstat kan visa att en inskränkning av kapitalrörelserna med tredje länder på
         en viss grund är berättigad, under omständigheter där denna grund inte skulle utgöra ett giltigt berättigande av en inskränkning
         i fråga om rent gemenskapsinterna kapitalrörelser.
      
      122. Som jag påpekat ovan har Förenade kungarikets regering emellertid inte i förevarande mål framfört något underbyggt argument
         för varför vissa överväganden gör sig gällande för att berättiga de inskränkningar som med avseende på tredje land följer
         av FID-systemet. Dess argument angående systemets berättigande gäller främst skattesystemets inre sammanhang, och den har
         förklarat att ”utflödet av intäkter” från gemenskapen är ett större bekymmer vid kapitalrörelser med tredje land, än i gemenskapsinterna
         situationer. Jag anser dock inte att detta abstrakta argument är tillräckligt för att visa att de inskränkningar som följer
         av FID-systemet med avseende på utdelningar från tredje land var berättigade i det specifika fallet.
      
      123. Med hänvisning till mitt svar angående tillämpningsområdet för artikel 57.1 EG i förevarande mål, anser jag i alla händelser
         inte att det är nödvändigt att ge ett slutgiltigt svar på denna fråga.
      
      124. Jag anser därför att den femte frågan skall besvaras så, att när en medlemsstat före den 31 december 1993 antog sådana bestämmelser
         som anges i frågorna 1 och 2 ovan och därefter antog de ytterligare bestämmelser som anges i fråga 4, och för det fall de
         senare bestämmelserna anses utgöra en restriktion som är förbjuden enligt artikel 56 EG, skall denna restriktion anses utgöra
         en del av de bestämmelser som förelåg den 31 december 1993, i den mening som avses i artikel 57.1 EG.
      
      F –    Frågorna 6–9
      125. Frågorna 6–9 i beslutet om hänskjutande gäller karaktären hos de rättsmedel som bör vara tillgängliga för de berörda brittiska
         bolagen eller andra bolag i samma koncern för det fall att någon av de bestämmelser som anges i frågorna 1–5 utgör ett åsidosättande
         av någon av de gemenskapsrättsliga bestämmelser som nämns i dessa frågor.
      
      126. I det avseendet följer av fast rättspraxis att rätten att erhålla återbetalning av avgifter som har tagits ut i strid med
         gemenskapsrättsliga regler i en medlemsstat utgör en följd av och ett komplement till de rättigheter som medborgarna har tillerkänts
         i de gemenskapsrättsliga bestämmelserna, såsom dessa har tolkats av domstolen.(74) Medlemsstaten skall således i princip återbetala avgifter som tagits ut i strid med gemenskapsrätten.(75)
      
      127. I avsaknad av gemenskapsrättsliga föreskrifter på området för återbetalning av inhemska avgifter som har tagits ut felaktigt
         skall det i varje medlemsstats rättsordning anges vilka domstolar som är behöriga och vilka förfaranden för att väcka talan
         som är avsedda att tillvarata rättigheter för enskilda som följer av gemenskapsrätten. Dessa förfaranden får emellertid varken
         vara mindre förmånliga än dem som avser liknande talan som grundas på nationell rätt (likvärdighetsprincipen) eller göra det
         i praktiken omöjligt eller orimligt svårt att utöva rättigheter som följer av gemenskapsrätten (effektivitetsprincipen).(76)
      
      128. Den fråga som tagits upp i förevarande mål är om klagandenas anspråk skall betecknas som ett återbetalningskrav, ett skadeståndskrav
         eller ett krav på ett belopp som motsvarar en felaktigt nekad förmån.
      
      129. Domstolens dom i målet Metallgesellschaft är även i detta avseende relevant. Den andra tolkningsfrågan som ställdes av den
         nationella domstolen i det målet gällde det lämpliga rättsmedel som skulle stå till förfogande när ett brittiskt dotterbolag
         och ett utländskt moderbolag i strid med artikel 43 EG hade fråntagits förmånen av den frivilliga koncernbeskattningen. Frågan
         var särskilt huruvida artikel 43 EG gav det dotterbolaget och/eller dess moderbolag rätt till ett belopp motsvarande den ränta
         som löpte på dotterbolagets förskottsbetalningar från det att betalningarna gjordes till dess skatten förföll till betalning,
         trots att det enligt nationell lagstiftning inte var möjligt att betala ut räntor på ett grundbelopp som ännu inte förfallit
         till betalning. Domstolen betonade att det inte ankom på den att rättsligt klassificera (enligt engelsk rätt) de ansökningar
         som sökandena har ingett till den nationella domstolen, utan på de berörda bolagen att ange vad talan avser och grunden för
         denna (talan om återbetalning eller om skadestånd), med förbehåll för den nationella domstolens prövning.(77)
      
      130. Domstolen övergick därifrån till att pröva frågor som aktualiserades i båda de fall som redovisats av den nationella domstolen:
         för det första det fallet att talan behandlades som en talan om återbetalning och för det andra som en talan om ersättning
         för skada.(78) Den slog fast att det i alla händelser enligt artikel 43 EG krävs att sökandena har tillgång till verksamma rättsmedel för
         att få återbetalning eller skadestånd för den ekonomiska förlust som de, till förmån för myndigheterna i den berörda medlemsstaten,
         lidit på grund av att dotterbolagen betalat skatten i förskott.(79) Enbart det faktum att talan syftar till att erhålla ränta utgör inte skäl för att ogilla en sådan talan.(80)
      
      131. Jag noterar att den nationella domstolen inte ställt några frågor om tolkningen av de allmänna villkor som fastställdes i
         domen i målet Brasserie du Pêcheur för statens ansvar för åsidosättande av gemenskapsrätten, och domstolen prövade inte om
         dessa villkor var uppfyllda.(81) Generaladvokaten Fennelly berörde kortfattat frågan, men gav den endast en underordnad betydelse, eftersom han ansåg att
         det var ”mer riktigt och mer logiskt att behandla sökandenas anspråk som krav på återbetalning än som ett skadeståndsyrkande”.(82)
      
      132. Det förefaller mig i förevarande mål vara så att de anspråk som beskrivits i domstolens sjätte tolkningsfråga med ett undantag
         skall anses motsvara krav på återbetalning av felaktigt erlagda belopp, det vill säga krav på återbetalning av avgifter som
         tagits ut i strid med gemenskapsrätten i den mening som avses i domstolens rättspraxis, vilka Förenade kungariket i princip
         har en skyldighet att återbetala. Den bakomliggande principen är att Förenade kungariket inte får göra någon vinst och det
         bolag (eller koncerner) som har ålagts att betala den olagliga skatten inte får lida skada på grund av att avgiften påförts.(83) Som sådant skall den gottgörelse som erbjuds klagandena för att åstadkomma en faktisk återbetalning eller ersättning för
         den ekonomiska skada som de lidit, av vilken myndigheterna i den berörda medlemsstaten dragit fördel, enligt min uppfattning
         omfatta alla direkta konsekvenser av den rättsstridigt uttagna skatten. Jag anser att detta omfattar: 1) återbetalning av
         rättsstridigt uttagen bolagsskatt (frågorna 6 i), 6 iii) och 6 vii)); 2) ett krav på återställande (eller ersättning för förlust)
         av skattelättnader som tillämpats mot denna rättstridigt uttagna bolagsskatt (fråga 6 ii)); 3) återställande av skattelättnader
         från vilka bolaget avstått för att göra en avräkning från den rättsstridigt uttagna bolagsskatten (fråga 6 v)); 4) förlorad
         möjlighet att använda ekonomiska medel genom att bolagsskatten, på grund av åsidosättandet av gemenskapsrätten, betalades
         tidigare än vad som annars hade varit fallet (frågorna 6 iv), vi), och viii)).(84) I vart och ett av fallen ankommer det på den nationella domstolen att försäkra sig om att den begärda gottgörelsen avser
         en direkt följd av det rättsstridiga uttaget av avgiften.
      
      133. Jag är inte övertygad på denna punkt om att det yrkande som redovisas i fråga 6 ix) bör anses motsvara ett krav på återbetalning
         av rättstridigt uttagna avgifter. Klagandena i pilotmålet har i princip gjort gällande att Förenade kungarikets diskriminerande
         underlåtenhet att bevilja likvärdiga skattetillgodohavanden baserade på imputationssystemet till aktieägare i brittiska bolag
         som tar emot FID föranledde dessa bolag att öka sina utdelningar för att kompensera aktieägarna i fråga. Jag anser dock inte
         att det utdelande bolagets åtgärder för att öka det utdelade beloppet skall betraktas som en direkt konsekvens av Förenade
         kungarikets rättsstridiga underlåtenhet att bevilja aktieägarna ett likvärdigt skattetillgodohavande. Den direkta konsekvensen
         av denna underlåtenhet är snarare helt enkelt den extra skatt som dessa aktieägare påförs, vilket inte hade varit fallet om
         Förenade kungariket hade iakttagit sina gemenskapsrättsliga skyldigheter, och den skadan drabbar aktieägarna, inte de utdelande
         bolagen. En eventuell ökning från dessa bolags sida av den utdelning som betalas ut till aktieägarna förefaller mig inte vara
         en oundviklig följd av att skattetillgodohavandet nekas, och det är inte heller möjligt att utan vidare slå fast att utbetalningen
         av en ökad utdelning nödvändigtvis skall betecknas som en skada för de utdelande bolagen.
      
      134. Det ankommer i princip på den nationella domstolen att fastställa hur de olika yrkanden som framförts skall betecknas enligt
         nationell rätt. Detta gäller dock, som jag noterat ovan, med förbehåll för villkoret att klassificeringen skall ge klagandena
         i pilotmålet tillgång till verksamma rättsmedel för att få återbetalning eller skadestånd för den ekonomiska förlust som de,
         till förmån för myndigheterna i den berörda medlemsstaten, lidit på grund av att skatten betalats i förskott.(85) Denna skyldighet innebär att den nationella domstolen när den klassificerar yrkandena enligt nationell rätt skall ta hänsyn
         till att de villkor för skadestånd som fastställdes i domen i målet Brasserie du Pêcheur i ett visst fall kanske inte är uppfyllda,
         och då garantera att ett verksamt rättsmedel ändå erbjuds.
      
      135. I förevarande mål är jag exempelvis inte säker på att de villkor som fastställdes i domen i målet Brasserie du Pêcheur skulle
         vara uppfyllda i fråga om alla aspekter av det brittiska system som behandlas i förevarande begäran om förhandsavgörande,
         vilket enligt min uppfattning strider mot gemenskapsrätten. Det är uppenbart att det första villkoret (åsidosättande av rättsregler
         som är avsedda att skapa rättigheter för enskilda) är uppfyllt eftersom var och en av de gemenskapsrättsliga bestämmelser
         som tagits upp har direkt effekt. Detsamma förefaller i stort sett vara fallet i fråga om det tredje villkoret (förekomsten
         av ett direkt orsakssamband mellan åsidosättandet av statens skyldighet och den skada som de enskilda har lidit, eventuellt
         av de skäl jag angivit ovan med undantag för det yrkande som redovisas i fråga 6 ix).
      
      136. Jag är dock mycket osäker på om det andra villkoret, nämligen förekomsten av en ”tillräckligt klar” överträdelse av gemenskapsrätten,
         är uppfyllt i fråga om alla de aspekter av systemet som enligt min uppfattning strider mot gemenskapsrätten. Domstolen konstaterade
         i domen i målet Brasserie du Pêcheur att:
      
      ”det avgörande kriteriet för att anse att en överträdelse av gemenskapsrätten är tillräckligt klar är då en medlemsstat uppenbart
         och allvarligt har missbedömt gränserna för dess utrymme för skönsmässig bedömning.
      
      Bland de omständigheter som den behöriga domstolen kan behöva ta hänsyn till i detta hänseende ingår den överträdda regelns
         grad av klarhet och precision, omfattningen av det utrymme för skönsmässig bedömning som genom den överträdda regeln lämnas
         åt de nationella eller de gemenskapsrättsliga myndigheterna, det begångna fördragsbrottets eller den vållade skadans avsiktliga
         eller oavsiktliga karaktär, den ursäktliga eller oursäktliga karaktären av en eventuell rättsvillfarelse, och den omständigheten
         att en av en gemenskapsinstitution intagen ståndpunkt har kunnat bidra till underlåtenheten, antagandet eller upprätthållandet
         av bestämmelser eller av nationell praxis som strider mot gemenskapsrätten.
      
      En överträdelse av gemenskapsrätten är i vilket fall som helst uppenbart klar då den har fortsatt trots att det har avkunnats
         en dom i vilken det ifrågasatta fördragsbrottet fastställs eller det finns ett förhandsavgörande eller en fast rättspraxis
         från domstolen i frågan, av vilka det framgår att agerandet i fråga utgör en överträdelse.”(86)
      
      137. Som jag nämnt ovan prövade inte domstolen den aspekten i sin dom i målet Metallgesellschaft och aspekten togs i det målet
         inte heller upp av den nationella domstolen. Generaladvokaten Fennelly ansåg, som jag noterat, att sökandens krav hade karaktären
         av ett krav på återbetalning, men kommenterade ändå i andra hand frågan om villkoren i domen i målet Brasserie du Pêcheur
         var uppfyllda. Han förklarade att ”[f]rågan är om artikel [43] i EG-fördraget är så klar och tydlig att överträdelsen kan
         anses som tillräckligt allvarlig. Denna fråga bör prövas mot bakgrund av det utbredda användandet av begreppet hemvist som
         kriterium vid direkt skatt, i förening med gällande relevant rättspraxis vid den aktuella tidpunkten. Den prövningen rör gränserna
         för medlemsstaternas användning av detta kriterium, när detta är till nackdel för dem som är bosatta i andra medlemsstater.
         Var i korthet det förhållandet att frivillig koncernbeskattning inte beviljades objektivt sett ursäktligt eller oursäktligt?”(87) Han påpekade vidare att eftersom det var fråga om indirekt diskriminering som ”i allmänhet [bör] betraktas som ’tillräckligt
         allvarlig’. … För att en sådan överträdelse av artikel 52 i fördraget som är i fråga i detta mål skall kunna vara ’ursäktlig’,
         måste den nationella domstolen inte bara vara övertygad om att myndigheterna i Förenade kungariket verkligen trodde att det
         var absolut nödvändigt att inte utvidga möjligheten att välja att omfattas av reglerna om frivillig koncernbeskattning i fråga
         till koncerner där moderbolaget saknade hemvist i Förenade kungariket, utan även att denna uppfattning var rimlig objektivt
         sett mot bakgrund av målet Bachmann(88) och principen om en restriktiv tolkning av undantag från sådana grundläggande fördragsbestämmelser som etableringsfriheten.”(89)
      
      138. Jag delar generaladvokaten Fennellys uppfattning att den avgörande frågan för att fastställa om en överträdelse som Förenade
         kungarikets i det fallet är tillräckligt klar, är om den felaktiga rättstillämpningen objektivt sett var ursäktligt eller
         inte. Jag instämmer också i att indirekt diskriminering inom de flesta gemenskapsrättsliga områden sannolikt uppfyller det
         testet. Som jag emellertid noterade i mitt förslag till avgörande inför domen i ACT-målet,(90) är vissa av domstolens avgöranden angående gränserna för tillämpningen av bestämmelserna om fri rörlighet inom området för
         direkta skatter ytterst komplicerade och rättspraxis är delvis under utveckling. Jag anser exempelvis att det fram till domarna
         i målen Verkooijen(91) och Manninen(92) inte var helt uppenbart att medlemsstater som agerar i egenskap av hemviststater har en skyldighet enligt artiklarna 43 EG
         och 56 EG att på likvärdigt sätt undanröja ekonomisk dubbelbeskattning till i landet bosatta aktieägare som tar emot utdelning
         från utlandet, som för i landet bosatta aktieägare som tar emot inhemska utdelningar. Dessa områden kan dock ställas mot skyldigheter
         som entydigt följer av sekundärrätten, som moder/dotterbolagsdirektivet, eller som entydigt följer av den rättspraxis från
         domstolen som förelåg vid den tidpunkt då de berörda bestämmelserna var gällande. Sammanfattningsvis anser jag att överträdelser
         som äger rum på vad som vid tidpunkten var gränsen för utvecklingen av domstolens rättspraxis inom detta område inte skall
         anses innebära att medlemsstaten uppenbart och allvarligt har missbedömt gränserna för sitt utrymme för skönsmässig bedömning
         i den mening som avses i domstolens rättspraxis. Det ankommer på den nationella domstolen att slutligen bedöma den frågan
         med utgångspunkt från omständigheterna i förevarande mål.(93)
      
      139. Frågorna 6–9 skall således enligt min uppfattning besvaras så, att det i avsaknad av gemenskapsrättsliga regler om återbetalning
         av felaktigt betalade skatter i varje medlemsstats rättsordning skall anges vilka domstolar som är behöriga och vilka förfaranden
         för att väcka talan som är avsedda att tillvarata rättigheter som följer av gemenskapsrätten för enskilda, inbegripet hur
         de anspråk som framförs av sökandena vid de nationella domstolarna skall betecknas. De nationella domstolarna skall därvid
         dock säkerställa att sökandena har tillgång till verksamma rättsmedel för att få återbetalning eller skadestånd för den ekonomiska
         förlust som de lidit som direkt följd av den skatt som påförts i strid med gemenskapsrätten.
      
      V –    Begränsning i tiden
      140. Förenade kungarikets regering har i sitt muntliga yttrande begärt att domstolen, för det fall den i förevarande mål skulle
         finna att Förenade kungariket har åsidosatt gemenskapsrätten, skall begränsa verkningarna av sin dom i tiden. Nämnda regering
         har begärt att domstolen, om frågan aktualiseras, skall återuppta förfarandet i enlighet med sin dom i målet Banca Popolare
         di Cremona.(94) Förenade kungarikets regering har påpekat att den i förevarande mål berörda lagstiftningen aldrig hade ifrågasatts vid domstolen
         före domstolens dom i målet Metallgesellschaft,(95) som gällde en annan aspekt av lagstiftningen än den som behandlas i förevarande mål. Vidare förblev lagstiftningen i stort
         sett oförändrad från år 1973 till dess att den avskaffades år 1999, när imputationssystem var den metod för undanröjande av
         dubbelbeskattning som kommissionen föredrog. Avslutningsvis har Förenade kungarikets regering förklarat att de berörda kravens
         potentiella värde kan uppgå till 7 miljarder GBP, och kostnaderna skulle bli extra kännbara på grund av att det är komplicerat
         att bedöma krav som går tillbaka till år 1974.
      
      141. Mot detta har klagandena i pilotmålet invänt att de potentiella ekonomiska konsekvenserna i förevarande mål är mycket mindre
         omfattande än vad Förenade kungarikets regering har gjort gällande – de anser att det aktuella beloppet snarare ligger i området
         mellan 100 miljoner och 2 miljarder GBP, beroende på utgången av ett mål som är anhängigt vid de nationella engelska domstolarna
         om en begränsning. De har vidare gjort gällande att även om de brittiska reglerna inte förrän tämligen nyligen uttryckligen
         ifrågasattes med hänvisning till artiklarna 43 och 56 EG, så hade bestämmelserna – och särskilt tillämpningen av dem i gränsöverskridande
         situationer – likväl ifrågasatts på annat sätt tidigare. Klagandena i pilotmålet har slutligen, för det fall att domstolen
         finner det lämpligt att begränsa verkningen av sin dom i tiden, begärt att det muntliga förfarandet skall återupptas för att
         medge ytterligare synpunkter på denna fråga.
      
      142. För att inledningsvis erinra om de principer som gäller för ett yrkande om en begränsning i tiden har domstolen konsekvent
         slagit fast att den tolkning som domstolen gör av en gemenskapsrättslig bestämmelse i erforderlig utsträckning klargör och
         preciserar innebörden och räckvidden av denna bestämmelse, såsom den skall eller skulle ha tolkats och tillämpats från och
         med sitt ikraftträdande. Domstolen kan emellertid, med beaktande av kravet på rättssäkerhet, i undantagsfall begränsa de berördas
         möjlighet att åberopa den tolkade bestämmelsen i ett sådant avgörande i syfte att ifrågasätta rättsförhållanden som i god
         tro etablerats i det förflutna. Domstolen har i själva verket endast använt denna lösning om vissa särskilda omständigheter
         varit för handen, när det har förelegat 1) fara för allvarliga ekonomiska återverkningar, som i synnerhet har berott på det
         stora antal rättsförhållanden som i god tro har upprättats på grundval av de bestämmelser som har antagits vara gällande,
         och 2) när det har framgått att enskilda och nationella myndigheter har förmåtts att handla på ett sätt som strider mot gemenskapsbestämmelserna
         på grund av att det har förelegat en objektiv och betydande osäkerhet beträffande de gemenskapsrättsliga bestämmelsernas räckvidd,
         till vilken osäkerhet andra medlemsstaters eller kommissionens beteenden kan ha bidragit.(96)
      
      143. För att övergå till Förenade kungarikets regerings argument i förevarande mål vill jag först påpeka att när en part framför
         ett yrkande i ett förfarande vid domstolen ankommer det på denna part att sörja för att argumentet utvecklats i tillräcklig
         omfattning och att domstolen har tillgång till tillräckliga uppgifter för att kunna döma i saken. Detta är en grundläggande
         princip för domstolens handläggning och ett krav för att undvika att domstolen meddelar dom i rent hypotetiska frågor eller
         på grundval av rena antaganden som kan visa sig vara felaktiga. Vidare skall parternas inlagor i princip omfatta alla grunder
         på vilka de stöder sin talan.(97) Skälet till detta är inte bara att ge övriga parter i målet tillräcklig möjlighet att genmäla, utan också att hjälpa domstolen
         att fatta inledande beslut, som exempelvis att hänföra målen till rätten i en viss sammansättning eller genomföra förberedande
         utredningar som kan krävas.
      
      144. I förevarande mål framfördes inget yrkande om en begränsning av domens verkningar i tiden av Förenade kungarikets regering
         i dess skriftliga yttrande. Yrkandet togs i stället upp vid den muntliga förhandlingen och det underbyggdes inte av argument
         eller bevis avseende någon av de två omständigheter som domstolen, enligt den fasta rättspraxis jag redovisat ovan, måste
         finna styrkta för att kunna besluta om en begränsning i tiden av verkningarna av en dom. Beträffande den första aspekten –
         faran för allvarliga ekonomiska återverkningar på grund av det stora antal rättsförhållanden som i god tro har upprättats
         på grundval av de bestämmelser som har antagits vara gällande – har Förenade kungariket visserligen angett att det berörda
         beloppet uppskattades till 7 miljarder GBP, men har inte förklarat hur denna siffra beräknats och har inte heller lämnat uppgift
         om det antal berörda rättsförhållanden som den grundas på. Förenade kungarikets regering har inte besvarat det motargument
         som klagandena i pilotmålet framfört, nämligen att det verkliga berörda beloppet skulle uppgå till mellan 100 miljoner och
         2 miljarder GBP, med ytterligare klargöranden i frågan. Beträffande den andra aspekten – kravet att enskilda och nationella
         myndigheter har ”förmåtts att handla på ett sätt som strider mot gemenskapsbestämmelserna på grund av att det har förelegat
         en objektiv och betydande osäkerhet beträffande de gemenskapsrättsliga bestämmelsernas räckvidd”, har Förenade kungarikets
         regering endast förklarat att ACT-systemet före Metallgesellschaft-målet aldrig hade prövats med utgångspunkt från gemenskapsrätten,
         och att imputationssystem vid den aktuella tiden var den metod för undanröjande av ekonomisk dubbelbeskattning som kommissionen
         föredrog. Den har inte framfört några argument angående vilken del av domstolens rättspraxis om artiklarna 43 och/eller 56
         EG som är relevanta för det aktuella målet, eller om vilken ”brytpunkt” som domstolen enligt dess uppfattning borde fastställa,
         om den väljer att begränsa effekterna av sin dom.(98)
      
      145. Jag anser därför att domstolen skall ogilla det yrkande som framförts av Förenade kungarikets regering angående en begränsning
         i tiden, på grund av att det är otillräckligt underbyggt. Jag noterar att Förenade kungarikets regering inte har försökt motivera
         sin underlåtenhet att framföra yrkandet om en begränsning i tiden i sitt skriftliga yttrande, eller sin underlåtenhet att
         framföra konkreta argument i frågan under förfarande vid domstolen i dess helhet. Förenade kungarikets regering har visserligen
         begärt att domstolen skall återuppta förfarandet i enlighet med domen i målet Banca Popolare di Cremona. Huvuddragen i domstolens
         rättspraxis om de två grundvillkoren för att begränsa verkningarna av en dom i tiden är dock, som jag förklarat ovan, sedan
         länge fastställda. Ytterligare en aspekt av denna linje i rättspraxis som berörs i det, efter förslaget till avgörande av
         generaladvokaten Jacobs, återupptagna förfarandet i målet Banca Popolare di Cremona – nämligen möjligheten att fastställa
         en framtida brytpunkt för verkningarna av en dom – behandlas över huvud taget inte i förevarande mål.
      
      146. Om domstolen skulle finna att Förenade kungarikets underlåtenhet att underbygga sitt yrkande inte i sig är tillräckligt för
         att underkänna yrkandet om en begränsning i tiden, skulle jag dock, även om jag av ovan angivna skäl helst inte vill uttrycka
         en åsikt i sak utan att ha hört konkreta argument, göra följande påpekanden. Även om gränserna för tillämpningsområdet för
         fördragets bestämmelser om fri rörlighet inom området för direkt skatt, som jag förklarat ovan, inte alltid har varit uppenbara,
         anser jag att Förenade kungariket borde ha haft kännedom om att det fanns en risk för att ett system enligt vilket utländska
         inkomster behandlades mindre förmånligt än inhemska inkomster kan ses som diskriminerande och strida mot gemenskapsrätten.
         Möjligheten att tillämpa det grundläggande förbudet mot diskriminering i fråga om bestämmelser om direkt skatt borde, om inte
         tidigare, åtminstone ha stått klar för Förenade kungariket i och med domstolens dom i målet Avoir Fiscal, även om det målet
         gällde en annan typ av diskriminering till följd av sådana bestämmelser.(99) Jag instämmer inte heller i Förenade kungariket underförstådda synpunkt att kommissionens påstådda preferens för imputationssystem
         för att undvika ekonomisk dubbelbeskattning vid den berörda tiden föranledde medlemsstaten att tro att deras system var förenligt
         med gemenskapsrätten. Även om kommissionen generellt förordade imputationssystem, hade den inte förordat de specifikt diskriminerande
         särdrag i Förenade kungarikets imputationssystem som behandlas i förevarande mål. Det saknas således anledning att tro att
         Förenade kungariket ”förmåtts att” bibehålla sitt system på grund av en objektiv och betydande osäkerhet beträffande de gemenskapsrättsliga
         bestämmelsernas räckvidd, eller att kommissionen bidragit till denna osäkerhet, i den mening som avses i det andra ledet i
         det test som fastställts i domstolens ovan redovisade rättspraxis. 
      
      VI – Förslag till avgörande
      147. Mot bakgrund av ovanstående överväganden föreslår jag att domstolen skall besvara de tolkningsfrågor som har ställts av High
         Court of England and Wales Chancery Division på följande sätt:
      
      –       Det är oförenligt med artikel 43 EG eller artikel 56 EG att en medlemsstat upprätthåller och tillämpar bestämmelser, som de
         som berörs i förevarande mål, enligt vilka aktieutdelningar som ett bolag med hemvist i den medlemsstaten erhåller från andra
         inhemska bolag undantas från bolagsskatt och enligt vilka aktieutdelningar som inhemska bolag erhåller från bolag med hemvist
         i andra medlemsstater beskattas med bolagsskatt, efter beviljande av befrielse från dubbelbeskattning för eventuell källskatt
         som betalats för aktieutdelningen och, under vissa omständigheter, för den underliggande skatt som betalats av de utländska
         bolagen på deras vinst i den stat där de har sin hemvist.
      
      –       I den mån det brittiska system som beskrivs i frågorna 2 och 3 i bolagsledet säkerställer ett fullständigt undanröjande av
         ekonomisk dubbelbeskattning på bolagsnivå av inhemska utdelningar till brittiska aktieägande bolag, men inte säkerställer
         sådant fullständigt undanröjande av ekonomisk dubbelbeskattning av utdelningar från bolag med hemvist i andra medlemsstater,
         är detta diskriminerande och strider mot artiklarna 43 och 56 EG och, i fråga om utdelningar som omfattas av dess tillämpningsområde,
         artikel 4.1 i moder/dotterbolagsdirektivet. Systemet strider dock inte mot artikel 6 i det direktivet.
      
      –       För det fall Förenade kungariket har antagit bestämmelser i vilka det under vissa omständigheter föreskrivs att brittiska
         bolag, om de väljer detta, kan återfå ACT som betalats för utdelning till deras aktieägare i den mån de brittiska bolagen
         har erhållit utdelning från utländska bolag (i detta hänseende inkluderas även bolag med hemvist i tredje länder), 1) strider
         det mot artiklarna 43 EG och 56 EG, samt artikel 4.1 i moder/dotterbolagsdirektivet, att ålägga ett brittiskt bolag att betala
         ACT och därefter återkräva den, eftersom detta inte säkerställer ett fullständigt undanröjande av ekonomisk dubbelbeskattning
         som är likvärdigt med det undanröjande som sker i fråga om inhemska utdelningar, och 2) det strider också mot artiklarna 43
         och 56 EG att inte erbjuda aktieägare i bolag med hemvist i landet ett likvärdigt undanröjande av ekonomisk dubbelbeskattning
         som det som de skulle ha haft rätt till avseende utdelning från ett bolag med hemvist i landet som själv inte tagit emot utdelning
         från ett bolag med hemvist utanför landet.
      
      –       När en medlemsstat före den 31 december 1993 antog sådana bestämmelser som anges i frågorna 1 och 2 i beslutet om hänskjutande
         och därefter antog de ytterligare bestämmelser som anges i fråga 4 i beslutet om hänskjutande, och för det fall de senare
         bestämmelserna anses utgöra en restriktion som är förbjuden enligt artikel 56 i EG-fördraget skall denna restriktion anses
         utgöra en del av de bestämmelser som förelåg den 31 december 1993, i den mening som avses i artikel 57.1 EG.
      
      –       I avsaknad av gemenskapsrättsliga regler om återbetalning av felaktigt betalade skatter skall i varje medlemsstats rättsordning
         anges vilka domstolar som är behöriga och vilka förfaranden för att väcka talan som är avsedda att tillvarata rättigheter
         för enskilda som följer av gemenskapsrätten, inbegripet hur de anspråk som framförs av sökandena vid de nationella domstolarna
         skall betecknas. De nationella domstolarna skall därvid dock säkerställa att sökandena har tillgång till verksamma rättsmedel
         för att få återbetalning eller skadestånd för den ekonomiska förlust som de lidit som direkt följd av den skatt som påförts
         i strid med gemenskapsrätten.
      
      1 –	Originalspråk: engelska.
      
      2 –	Se mitt förslag till avgörande av den 23 februari 2006 (REG 2006, s. I-0000).
      
      3 –	Se dock artikel 5.1 i rådets direktiv 90/435/EEG av den 23 juli 1990 om ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag
         och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater (EGT L 225, s. 6; svensk specialutgåva, område 9, volym 2, s. 25) (vinstutdelning
         från ett dotterbolag till moderbolaget skall, åtminstone om det senare innehar minst 25% av kapitalet i dotterbolaget, vara
         befriad från källskatt).
      
      4 –	Ett viktigt skäl för den målsättningen är att undvika diskriminering av företagsfinansiering genom eget kapital jämfört
         med skuldfinansiering. 
      
      5 –	Se ”Reform of Corporation Tax”, en officiell rapport till det brittiska parlamentet vid övergången till systemet för partiell
         avräkning, punkterna 1 och 5 (Cmnd. 4955).
      
      6 –	Section 14.1 i Income and Corporation Taxes Act 1988 (nedan kallad TA), i dess dåvarande lydelse.
      
      7 –	Section 238.1 TA. 
      
      8 –	Section 797.4 TA.
      
      9 –	Section 239 TA. 
      
      10 –	Section 240 TA.
      
      11 –	Section 247 TA.
      
      12 –	Dom av den 8 mars 2001 i de förenade målen C-397/98 och C-410/98, Metallgesellschaft  m.fl. (REG 2001, s I-1727).
      
      13 –	Section 208 TA.
      
      14 –	Section 790 TA.
      
      15 –	Section 788 TA.
      
      16 –	Se exempelvis artikel 22 b i dubbelbeskattningsavtalet mellan Förenade kungariket och Nederländerna, som vid den berörda
         tiden hade följande lydelse: ”där en sådan inkomst är en aktieutdelning som gjorts av ett bolag med hemvist i Nederländerna
         till ett bolag med hemvist i Förenade kungariket och som direkt eller indirekt kontrollerar minst en tiondel av röststyrkan
         i det tidigare bolaget, skall det vid beräkningen av skattelättnaden tas med i beräkningen (utöver eventuell Nederländsk skatt
         som betalas för utdelningen) den Nederländska skatt som betalats av det tidigare bolaget för sin vinst”. Se även dubbelbeskattningsavtalen
         mellan Förenade kungariket och Frankrike respektive Spanien. 
      
      17 –	Section 208 TA.
      
      18 –	Section 231.1 TA.
      
      19 –	Section 238.1 TA. 
      
      20 –	Section 241 TA. 
      
      21 –	Section 246 A–246 Y TA.
      
      22 –	Ett aktieägande bolag kunde emellertid utnyttja FID som det erhållit för att undvika att betala skatt för FID som det hade
         utbetalat, så att det betalade ACT endast för den del av utbetalad FID som översteg beloppet för FID som det erhållit.
      
      23 –	Section 231.1 TA.
      
      24 –	Section 20.1 TA.
      
      25 –	Section 231.1.3 TA. 
      
      26 –	Ett system för ”förtäckt ACT”, shadow ACT, infördes för att ge bolag som hade en uppskjuten överskjutande ACT tillgång till denna.
      
      27 –	Ovan fotnot 3.
      
      28 –	Klagandena i pilotmålet är B.A.T. Industries plc, British American Tobacco (Investments) Ltd, British American Tobacco
         (Holdings) Limited, BAT 1998 Limited och British American Tobacco plc.
      
      29 –	De utmärkande dragen i klagandenas i pilotmålet koncernstruktur förblev visserligen oförändrade under den berörda perioden,
         men det yttersta moderbolaget bland bolagen i pilotmålet var inte detsamma.
      
      30 –	Ovan fotnot 2.
      
      31 –	Dom av den 13 april 2000 i mål C‑251/98, Baars (REG 2000, s. I-2787), punkt 22. Det målet gällde visserligen aktier som
         innehades av en medborgare i en medlemsstat, inte av ett bolag, men principen är även tillämplig på bolag med hemvist i den
         medlemsstaten. Se även artikel 58.2 EG, enligt vilken tillämpningen av den fria rörligheten för kapital ”inte [skall] påverka
         tillämpligheten av sådana restriktioner för etableringsrätten som är förenliga med detta fördrag”.
      
      32 –	Se generaladvokaten Albers uttalande inför domen i målet Baars att ”[o]m det föreligger ett direkt ingrepp i etableringsfriheten,
         vilket på grund av begränsningen av etablering indirekt leder till att överföringarna av kapital mellan medlemsstaterna reduceras,
         så skall endast bestämmelserna om etableringsfrihet tillämpas”.  Förslag till avgörande i målet Baars (ovan fotnot 31), punkt
         22.
      
      33 –	Fördraget innehåller visserligen inte någon definition av det begreppet, men domstolen har slagit fast att även om aktieutdelning
         inte i sig utgör en kapitalrörelse så förutsätter den förvärv av del i nya eller befintliga företag, vilket utgör en kapitalrörelse.
         Dom av den 6 juni 2000 i mål C-35/98, Verkooijen (REG 2000, s. I-4071). Se även dom av den 7 september 2004 i mål C-319/02,
         Manninen (REG 2004, s. I-7477), där den frågan inte diskuterades uttryckligen.
      
      34 –	Rådets direktiv 88/361/EEG av den 24 juni 1988 för genomförandet av artikel 67 i fördraget (EGT L 178, s. 5; svensk specialutgåva,
         område 10, volym 1, s. 44).
      
      35 –	Se, exempelvis, dom av den 13 december 2005 i mål C‑446/03, Marks & Spencer mot David Halsey (REG 2005, s. I-0000), punkt
         29 och där citerad rättspraxis.
      
      36 –	Ovan fotnot 2.
      
      37 –	Se, för ett ingående resonemang om detta, punkterna 31–54 i mitt förslag till avgörande i ACT-målet, ovan fotnot 2.
      
      38 –	Ibidem, punkt 55.
      
      39 –	Ibidem, punkt 58.
      
      40 –	Se även, exempelvis, artikel 4 i moder/dotterbolagsdirektivet, (ovan fotnot 3), enligt vilken den stat där moderbolaget
         är hemmahörande kan välja att antingen tillämpa en metod baserad på undantag från skatt eller avräkning vid beskattningen
         av utdelningen.
      
      41 –	Se fotnot 33 ovan.
      
      42 –	Domen i målet Manninen, (ovan fotnot 33), punkt 36.
      43 –	Se domen i målet Manninen, (ovan fotnot 33), punkt 48.
      44 –	Se mitt förslag till avgörande i ACT-målet, (ovan fotnot 2), punkt 43 och följande punkter.
      
      45 –	Ibidem. Se även generaladvokaten Kokotts förslag till avgörande inför domen i målet Manninen, (ovan fotnot 33), punkt 74.
      
      46 –	Se, på motsvarande sätt, hur det finska imputationssystemet tillämpades i det nationella sammanhanget så att den faktiska
         skatten på den utdelade vinsten kompletterades upp till 29 procent, vilket är den normala bolagsskattesatsen i Finland (varvid
         skillnaden debiterades det utdelande bolaget), domen i målet Manninen, (ovan fotnot 33), punkt 11.
      
      47 –	Se, angående dessa argument, punkt 77 i förslag till avgörande av generaladvokaten Kokott inför domen i målet Manninen,
         fotnot 33 ovan.
      
      48 –	Domen i målet Manninen, (ovan fotnot 33), punkt 54.
      49 –	Se mitt förslag till avgörande i ACT-målet, punkt 58.
      
      50 –	Se, exempelvis, dom av den 29 april 1999 i mål C‑311/97, Royal Bank of Scotland (REG 1999, s. I‑2651), punkt 26 och där
         citerad rättspraxis.
      
      51 –	Ovan fotnot 12.
      
      52 –	Se domen i målet Metallgesellschaft, (ovan fotnot 12), punkterna 46–48.
      
      53 –      Se domen i målet Metallgesellschaft, (ovan fotnot 12), punkterna 52, 53, 55 och 56.
      
      54 –	Se mitt förslag till avgörande i ACT-målet, (ovan fotnot 2), punkt 58 och där citerade domar (särskilt domarna i målen
         Manninen, (ovan fotnot 33) och Verkooijen, (ovan fotnot 33), samt dom av den 15 juli 2004 i mål C–315/02, Lenz (REG 2004,
         s. I–7063). 
      
      55 –	Jag vill, som en utvikning, nämna att när det brittiska systemet hade resulterat i överskjutande ACT var en möjlighet att
         ”utnyttja” densamma att överlåta det överskjutande skattetillgodohavandet för ACT till brittiskt dotterbolag (som kunde avräkna
         det från sin egen skyldighet att betala brittisk MCT). Som kommissionen påpekat förefaller den restriktion som denna avräkningsmöjlighet
         för brittiska dotterbolag per definition innebär diskriminerande: i den mån utländska dotterbolag var skyldiga att betala
         brittisk MCT ser jag inget som talar mot att de på samma sätt skulle ha rätt att ”utnyttja” sitt moderbolags överskjutande
         ACT. Eftersom den bestämmelsens förenlighet med gemenskapsrätten inte uttryckligen tagits upp av den nationella domstolen
         i beslutet om hänskjutande är det dock inte nödvändigt att diskutera frågan närmare.
      
      56 –	Nämligen moderbolag som innehar andelar motsvarande minst 25 procent av kapitalet i ett bolag i en annan medlemsstat, när
         båda bolagen uppfyller de villkor som anges i artikel 2 i direktivet (se artikel 3 i direktivet). 
      
      57 –	Se skälen till moder/dotterbolagsdirektivet.
      
      58 –	Dom av den 25 september 2003 i mål C‑58/01, Océ van der Grinten (REG 2003, s. I‑9089), punkt 46, av den 8 juni 2000 i mål
         C‑375/98, Epson Europe (REG 2000, s. I‑4243), punkt 22, av den 4 oktober 2001 i mål C‑294/99, Athinaiki Zithopiia (REG 2001,
         s. I‑6797), punkterna 26 och 27.
      
      59 –      Domen i målet Océ van der Grinten, (ovan fotnot 58), punkt 47, i målet Epson Europe, (ovan fotnot 58), punkt 23 och i målet
         Athinaiki Zithopiia, (ovan fotnot 58), punkterna 28 och 29.
      
      60 –	Jag vill påpeka att förevarande situation inte omfattas av de principer som anges i artikel 7.1 i moder/dotterbolagsdirektivet,
         där det anges att termen ”källskatt” inte omfattar den förskottsbetalning av bolagsskatt som görs till den medlemsstat där
         dotterbolaget är hemmahörande i samband med utdelning till moderbolaget. ACT tas helt uppenbart ut av moderbolagets medlemsstat,
         inte av dotterbolagets.
      
      61 –	Ovan fotnot 12.
      
      62 –	Se domen i målet Metallgesellschaft, (ovan fotnot 12), punkt 44.
      63 –	Se domen i målet Manninen, ovan fotnot 33.
      
      64 –	Jag noterar att fråga 1–3, såsom de formulerats av den nationella domstolen, uttryckligen endast avser inskränkningar inom
         gemenskapen, eftersom de gäller inskränkningar som redan var i kraft den 31 december 1993 i den mening som avses i artikel
         57.1 EG. 
      
      65 –	Dom av den 1 juni 1999 i mål C-302/97, Konle mot Österrike (REG 1999, s. I‑3099).
      
      66 –	EGT C 241, 1994, s. 21
      
      67 –	Ibidem, punkt 27.
      
      68 –      Ibidem, punkterna 52 och 53. Se även dom av den 15 maj 2003 i mål C‑300/01, Salzmann (REG 2003, s. I‑4899) och mitt förslag till
         avgörande inför dom av den 23 september 2003 i mål C‑452/01, Ospelt (REG 2003, s. I‑9743), punkt 52.
      
      69 –	Domen i målet Ospelt, (ovan fotnot 68), punkt 53.
      70 –	Se domen i målet Manninen, (ovan fotnot 33), punkterna 22–24 och förslaget till avgörande av generaladvokaten Kokott i
         samma mål, punkterna 27–33.
      
      71 –	Se mitt förslag till avgörande inför domen i målet Ospelt, ovan fotnot 68.
      
      72 –	 Se förslaget till avgörande i målet Ospelt, (ovan fotnot 68), punkterna 35–40.
      
      73 –	Förslaget till avgörande i målet Ospelt, (ovan fotnot 68), punkterna 41 och 42.
      74 –	Se domen i målet Metallgesellschaft, (ovan fotnot 12), punkt 84. Se även dom av den 9 november 1983 i mål 199/82, San Giorgio (REG 1983, s. 3595; svensk specialutgåva, volym 7, s. 389),
         punkt 12, av den 2 februari 1988 i mål 309/85, Barra (REG 1988, s. 355; svensk specialutgåva, volym 9, s. 325), punkt 17,
         av den 6 juli 1995 i mål C-62/93, BP Soupergaz (REG 1995, s. I-1883), punkt 40, av den 9 februari 1999 i mål C-343/96, Dilexport
         (REG 1999, s. I-579), punkt 23, och av den 21 september 2000 i de förenade målen C-441/98 och C-442/98, Michaïlidis (REG 2000,
         s. I-7145), punkt 30).
      
      75 –	Se domen i målet Metallgesellschaft, (ovan fotnot 12), punkt 84. Se även dom av den 13 december 2005 i mål C–446/03, Marks & Spencer (REG 2005, s. I–0000), punkt 34, av den 9 december 2003
         i mål C-129/00, kommissionen mot Italien (REG 2003, s. I-14637), punkt 25, av den 14 januari 1997 i de förenade målen C‑192/95–C-218/95,
         Comateb m.fl. (REG 1997, s. I-165), punkt 20, domen i målet Dilexport, (ovan fotnot 74), punkt 23, och i målet Michaïlidis,
         (ovan fotnot 74), punkt 30.
      
      76 –	Domen i målet Metallgesellschaft, punkt 85. Se även domen i målet Marks & Spencer I, (ovan fotnot 75), punkt 39, dom av
         den 15 september 1998 i mål C‑231/96, Edis (REG 1998, s. I-4951), punkterna 19 och 34, och i mål C-260/96, Spac (REG 1998,
         s. I-4997), punkt 18, av den 17 november 1998 i mål C-228/96, Aprile (REG 1998, s. I-7141), punkt 18 och i målet Dilexport,
         (ovan fotnot 74), punkt 25. Se även, för en likartad formulering, dom av den 20 september 2001 i mål C-453/99, Courage mot
         Crehan (REG 2001, s. I-6297).
      
      77 –	Domen i målet Metallgesellschaft, (ovan fotnot 12), punkt 81.
      78 –	Ibidem, punkterna 82–95.
      
      79 –	Ibidem, punkt 96.
      
      80 –	Ibidem, punkt 96.
      
      81 –	Dom av den 5 mars 1996 i de förenade målen C-46/93 och C-48/93, Brasserie du Pêcheur och Factortame (REG 1996, s. I-1029).
      
      82 –	Förslag till avgörande av generaladvokaten Fennelly inför domen i målet Metallgesellschaft, (ovan fotnot 12), punkt 52.
      
      83 –	Förslag till avgörande av generaladvokaten Fennelly inför domen i målet Metallgesellschaft, (ovan fotnot 12), punkt 45.
      
      84 –	Se i det avseendet domstolens svar på den andra tolkningsfrågan i målet Metallgesellschaft, ovan fotnot 12.
      
      85 –	Domen i målet Metallgesellschaft, (ovan fotnot 12), punkt 96.
      86      –       Domen i målet Brasserie du Pêcheur, (ovan fotnot 81), punkterna 55–58.
      
      87 –	Förslag till avgörande av generaladvokaten Fennelly inför domen i målet Metallgesellschaft, (ovan fotnot 12), punkt 55.
      
      88 –	Dom av den 28 januari 1992 i mål C‑204/90, Bachmann, REG 1992, s. I‑249, svensk specialutgåva, tillägg, s. 31.
      
      89 –	Ibidem, punkt 56.
      
      90 –	Ovan fotnot 2.
      
      91 –	Ovan fotnot 33.
      
      92 –	Ovan fotnot 33.
      
      93 –	Se, exempelvis, domen i målet Brasserie du Pêcheur, (ovan fotnot 81), punkt 58.
      
      94 –	Förslag till avgörande av generaladvokaten Jacobs av den 17 mars 2005 i mål C‑475/03, Banca Popolare di Cremona (REG 2005,
         s. I-0000).
      
      95 –	Ovan fotnot 12.
      
      96 –	Se dom av den 15 mars 2005 i mål C‑209/03, Bidar (REG 2005, s. I‑2119), punkterna 66–69; förslag till avgörande av generaladvokaten
         Jacobs i målet Banca Popolare di Cremona, (ovan fotnot 94), punkterna 74 och 75 och förslag till avgörande av generaladvokaten
         Tizzano av den 10 november 2005 inför domen i mål C‑292/04, Meilicke (REG 2005, s. I-0000).
      
      97 –	Se, i fråga om direkt talan, artiklarna 38 och 42.2 i rättegångsreglerna för domstolen. Enligt artikel 38 skall ansökan
         innehålla ”en kortfattad framställning av grunderna för [talan]”. Artikel 42.2 lyder enligt följande: ”[n]ya grunder får inte
         åberopas under rättegången, såvida de inte föranleds av rättsliga eller faktiska omständigheter som framkommit först under
         förfarandet. Om en part under förfarandet åberopar en sådan ny grund, kan domstolens ordförande, även sedan de ordinarie fristerna
         löpt ut, på grundval av referentens rapport samt efter att ha hört generaladvokaten, fastställa en frist inom vilken den andra
         parten kan yttra sig över denna. Beslutet om huruvida talan kan prövas på denna grund skall anstå till den slutliga domen”.
      
      98 –	I, exempelvis, målet Banca Popolare di Cremona, (ovan fotnot 94), och Mielicke, (ovan fotnot 96), anförde den italienska
         respektive tyska regeringen ett betydande resonemang om frågan om begränsningen av domen i tiden i sitt ursprungliga skriftliga
         yttrande.
      
      99 –	Dom den 28 januari 1986 i mål C-270/83, kommissionen mot Republiken Frankrike (REG 1986, s. I-273; svensk specialutgåva,
         volym 8, s. 389).