CELEX: 62008CC0073
Language: ro
Date: 2009-06-25
Title: Concluziile avocatului general Sharpston prezentate la data de25 iunie 2009. # Nicolas Bressol și alții şi Céline Chaverot și alții împotriva Gouvernement de la Communauté française. # Cerere având ca obiect pronunțarea unei hotărâri preliminare: Cour constitutionnelle - Belgia. # Cetățenia Uniunii - Articolele 18 TFUE și 21 TFUE - Directiva 2004/38/CE - Articolul 24 alineatul (1) -Liberă ședere - Principiul nediscriminării - Acces la învățământul superior - Studenți resortisanți ai unui stat membru care merg într-un alt stat membru pentru a urma acolo o formare - Limitare a înscrierilor de studenți nerezidenți la formări universitare în domeniul sănătății publice - Justificare - Proporționalitate - Risc pentru calitatea învățământului în domeniile medicale și paramedicale - Risc de penurie de absolvenți în sectoarele profesionale ale sănătății publice. # Cauza C-73/08.

CONCLUZIILE AVOCATULUI GENERAL
      ELEANOR SHARPSTON
      prezentate la 25 iunie 2009(1)
      
      Cauza C‑73/08
      Nicolas Bressol și alții
      și
      Céline Chaverot și alții
      împotriva
      Gouvernement de la Communauté française
      [cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Cour constitutionnelle (Belgia)]
      „Învățământ superior – Sănătate publică – Numerus clausus – Condiție privind reședința – Egalitate de tratament – Principiul nediscriminării – Justificări”1.        De‑a lungul unei mari părți a istoriei europene, studenții au vrut să dobândească (total sau parțial) formarea în afara țării
         lor de origine(2). Prezenta cauză ridică, nu pentru prima dată, problema dacă statul gazdă poate limita numărul de studenți străini care acced
         la sistemul său de învățământ.
      
      2.        Prin intermediul întrebării preliminare, Cour constitutionnelle (Curtea Constituțională) din Belgia solicită Curții să interpreteze
         articolul 12 primul paragraf CE și articolul 18 alineatul (1) CE coroborate cu articolul 149 alineatul (1) CE, cu articolul
         149 alineatul (2) a doua liniuță CE și cu articolul 150 alineatul (2) a treia liniuță CE.
      
      3.        Instanța de trimitere este sesizată cu o acțiune în anulare formulată de un anumit număr de studenți, în mare parte de cetățenie
         franceză, precum și de membri ai personalului didactic și ai personalului administrativ din instituții de învățământ superior
         din Communauté française de Belgique (Comunitatea Franceză din Belgia, denumită în continuare „Comunitatea Franceză”) împotriva
         Decretului de stabilire a numărului de studenți la anumite profiluri ale ciclului I de studii din învățământul superior (Décret
         régulant le nombre d’étudiants dans certains cursus de premier cycle de l’enseignement supérieur, denumit în continuare „decretul”),
         adoptat la 16 iunie 2006 de Parlement de la Communauté française de Belgique (Parlamentul Comunității Franceze din Belgia)(3).
      
       Cadrul juridic
       Dreptul internațional
      4.        Articolul 2 paragraful 2 din Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale (PIDESC)(4) prevede:
      
      „Statele părți la prezentul pact se angajează să garanteze că drepturile enunțate în el vor fi exercitate fără nicio discriminare
         întemeiată pe […] origine națională sau socială […]”
      
      5.        Articolul 13 paragraful 2 litera c) din PIDESC prevede: 
      
      „Statele părți la prezentul pact recunosc că, în vederea asigurării deplinei exercitări a acestui drept [dreptul oricărei
         persoane la educație]:
      
      […]
      c)      învățământul superior trebuie să devină accesibil tuturor în deplină egalitate, în funcție de capacitatea fiecăruia, prin
         toate mijloacele potrivite și în special prin introducerea treptată a gratuității;
      
      […]”
       Dreptul comunitar
      6.        Articolul 2 CE prevede:
      
      „Comunitatea are ca misiune, prin instituirea unei piețe comune, a unei uniuni economice și monetare și prin punerea în aplicare
         a politicilor sau acțiunilor comune prevăzute la articolele 3 și 4, să promoveze în întreaga Comunitate […] coeziunea economică
         și socială și solidaritatea între statele membre.”
      
      7.        Articolul 10 CE prevede:
      
      „Statele membre iau toate măsurile generale sau speciale necesare pentru a asigura îndeplinirea obligațiilor care decurg din
         prezentul tratat sau care rezultă din actele instituțiilor comunitare. Statele membre facilitează Comunității îndeplinirea
         misiunii sale.
      
      Statele membre se abțin să ia măsuri care ar putea pune în pericol realizarea scopurilor prezentului tratat.”
      8.        Articolul 12 primul paragraf CE prevede:
      
      „În domeniul de aplicare al prezentului tratat și fără a aduce atingere dispozițiilor speciale pe care le prevede, se interzice
         orice discriminare exercitată pe motiv de cetățenie sau naționalitate.”
      
      9.        Articolul 18 alineatul (1) CE prevede:
      
      „Orice cetățean al Uniunii are dreptul de liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre, sub rezerva limitărilor
         și condițiilor prevăzute de prezentul tratat și de dispozițiile adoptate în vederea aplicării sale.”
      
      10.      Articolul 149 prevede, la alineatul (1) și la alineatul (2) a doua liniuță CE:
      
      „(1)      Comunitatea contribuie la dezvoltarea unei educații de calitate, prin încurajarea cooperării dintre statele membre și, în
         cazul în care este necesar, prin sprijinirea și completarea acțiunii acestora, respectând pe deplin responsabilitatea statelor
         membre față de conținutul învățământului și de organizarea sistemului educațional, precum și diversitatea lor culturală și
         lingvistică.
      
      (2)      Acțiunea Comunității urmărește:
      […]
      –        să favorizeze mobilitatea studenților și a profesorilor, inclusiv prin încurajarea recunoașterii universitare a diplomelor
         și a perioadelor de studiu;
      
      […]”
      11.      Articolul 150 alineatul (2) a treia liniuță CE prevede:
      
      „Acțiunea Comunității urmărește:
      […]
      –        să faciliteze accesul la formarea profesională și să favorizeze mobilitatea formatorilor și a persoanelor care urmează un
         program de formare și, în special, a tinerilor;
      
      […]”
       Dreptul național
      12.      Articolul 1 din decret definește noțiunea de student rezident, în sensul acestui act normativ(5):
      
      „Prin student rezident în sensul prezentului decret se înțelege studentul care, la data înscrierii sale într‑o instituție
         de învățământ superior, dovedește că are reședința principală în Belgia și că îndeplinește una dintre următoarele condiții:
      
      1° are drept de ședere permanentă în Belgia;
      2° are reședința principală în Belgia de cel puțin 6 luni la data înscrierii sale într‑o instituție de învățământ superior,
         exercitând aici o activitate profesională salariată sau nesalariată sau beneficiind de un venit de înlocuire acordat de un
         serviciu public belgian;
      
      3° are drept de ședere [în Belgia] pentru o perioadă nelimitată în temeiul [legislației belgiene aplicabile];
      4° are drept de ședere în Belgia ca urmare a recunoașterii statutului de refugiat [astfel cum este definit de legislația belgiană]
         sau a unei cereri în acest sens;
      
      5° are drept de ședere în Belgia, beneficiind de protecție temporară [în temeiul legislației belgiene aplicabile];
      6° tatăl, mama, tutorele legal sau soțul său este o persoană care îndeplinește una dintre condițiile enumerate mai sus;
      7° are reședința principală în Belgia de cel puțin trei ani la data înscrierii într‑o instituție de învățământ superior;
      8° este titular al unui atestat de bursier eliberat în cadrul cooperării pentru dezvoltare, pentru anul universitar și pentru
         studiile pentru care a fost depusă cererea de înscriere.
      
      Prin «drept de ședere permanentă» în sensul primului paragraf punctul 1° se înțelege, pentru resortisanții unui alt stat membru
         al Uniunii Europene, dreptul recunoscut în temeiul articolelor 16 și 17 din Directiva 2004/38/CE[(6)] [și], pentru resortisanții statelor care nu sunt membre ale Uniunii Europene, se înțelege dreptul de stabilire în Belgia
         în temeiul [legislației belgiene].”
      
      13.      Capitolul II din decret conține dispoziții referitoare la universități. Articolul 2 din acesta limitează numărul de studenți
         care se înscriu pentru prima dată la o universitate din Comunitatea Franceză, la unul dintre profilurile prevăzute la articolul
         3, în modul prevăzut la articolul 4.
      
      14.      Articolul 3 din decret prevede că dispozițiile capitolului II se aplică profilurilor care conduc la gradele academice de licențiat
         în kinetoterapie și recuperare și de licențiat în medicină veterinară.
      
      15.      Articolul 4 din decret prevede:
      
      „Pentru fiecare instituție universitară și pentru fiecare dintre profilurile prevăzute la articolul 3, se stabilește un număr
         T egal cu numărul total de studenți care se înscriu pentru prima dată la profilul respectiv și care sunt luați în considerare
         pentru finanțare, precum și un număr NR egal cu numărul de studenți care se înscriu pentru prima dată la profilul în cauză
         și care nu sunt considerați studenți rezidenți în sensul articolului 1. 
      
      În cazul în care raportul dintre numărul NR, pe de o parte, și numărul T din anul universitar anterior, pe de altă parte,
         atinge un procent P, autoritățile universitare refuză înscrierea suplimentară a studenților care nu au fost niciodată înscriși
         la profilul respectiv și care nu sunt considerați studenți rezidenți în sensul articolului 1. 
      
      P prevăzut în paragraful precedent este stabilit la 30 %. Totuși, în cazul în care, pentru un an universitar, numărul de studenți
         care urmează studiile în afara țării în care au obținut diploma de studii secundare depășește o medie de 10 % în toate instituțiile
         de învățământ superior ale Uniunii Europene, P este egal, pentru anul universitar următor, cu acest procent înmulțit cu trei.”
      
      16.      Articolul 5 din decret prevede:
      
      „[1]      […] studenții care nu sunt considerați studenți rezidenți în sensul articolului 1 depun cererea de înscriere la unul dintre
         profilurile prevăzute la articolul 3 cu cel mult trei zile lucrătoare înainte de data de 2 septembrie care precedă anul universitar
         respectiv. Universitățile înscriu […] studenții [...] în ordinea în care se prezintă [...].
      
      […]
      [3]      Toate cererile de înscriere depuse începând cu data de 2 septembrie care precedă anul universitar în conformitate cu paragraful
         1 sunt înscrise într‑un registru [...].
      
      [4]      Prin derogare de la paragraful 1, pentru studenții nerezidenți care depun o cerere de înscriere la unul dintre profilurile
         menționate la articolul 3 cel mai târziu îne ultima zi lucrătoare înainte de data de 2 septembrie care precedă anul universitar,
         în cazul în care numărul acestor studenți care au depus astfel de cereri depășește numărul NR prevăzut la articolul 4 paragraful
         2, ordinea de prioritate [în vederea înscrierii] între acești studenți este stabilită prin tragere la sorți [...]. 
      
      [5]      Un student nerezident nu poate depune înainte de data de 2 septembrie care precedă anul universitar decât o singură cerere
         de înregistrare pentru toate profilurile menționate la articolele 3 și 7. Studentul care încalcă această prevedere va fi exclus
         din instituția de învățământ superior în care a fost admis la unul dintre profilurile prevăzute la articolul 3 sau 7.
      
      […]”
      17.      Capitolul III privește instituțiile de învățământ superior. Articolul 6 primul paragraf, precum și articolele 8 și 9 (care
         fac parte din acest capitol) conțin dispoziții similare articolului 2 primul paragraf și articolelor 4 și 5.
      
      18.      Articolul 7 din decret declară dispozițiile capitolului III aplicabile profilurilor care conduc la gradele universitare de
         licențiat în profesia de moașă, licențiat în ergoterapie, licențiat în logopedie, licențiat în podologie‑podoterapie, licențiat
         în kinetoterapie, licențiat în audiologie și pedagog specializat în consiliere psihoeducațională.
      
       Acțiunea principală și întrebările preliminare
      19.      Potrivit hotărârii de trimitere, legiuitorul Comunității Franceze a constatat mai mulți ani la rând o creștere masivă a numărului
         de studenți înscriși pentru prima dată la profilurile în cauză. Având în vedere resursele bugetare, umane și materiale ale
         instituțiilor de învățământ superior în cauză, acesta a considerat că acest lucru putea pune în pericol calitatea învățământului
         și, dată fiind natura profilurilor, sănătatea publică.
      
      20.      În anul universitar 2003/2004, numărul de deținători ai unei diplome de învățământ secundar emise de un alt stat membru înscriși
         la profilurile vizate de decret reprezenta mai puțin de 10 % din înscrieri. În anul universitar 2004/2005, acest procent s‑a
         situat între 41 % și 75 % pentru profilurile vizate de decret și urmate în instituțiile de învățământ superior. În anul universitar
         2005/2006, acest procent s‑a situat între 78 % și 86 % pentru profilurile universitare vizate de decret.
      
      21.      Majoritatea studenților deținători de diplome de învățământ secundar obținute în afara Comunității Franceze din Belgia sunt
         resortisanți francezi. Potrivit instanței de trimitere, acest lucru se explică prin mai mulți factori.
      
      22.      În primul rând, în Franța, admiterea în instituțiile de învățământ superior veterinar se face prin concurs organizat la nivel
         național, deschis numai studenților care au urmat doi ani de cursuri preparatorii după obținerea diplomei de absolvire a învățământului
         secundar. În anul 2004, 329 de candidați au fost admiși la patru instituții franceze de învățământ superior veterinar în urma
         unui astfel de concurs. Acest număr s‑a redus la 221 în anul 2005 și a crescut la 436 în anul 2006. În general, doar o cincime
         dintre candidați au fost admiși.
      
      23.      În al doilea rând, Franța a stabilit un numerus clausus pentru studenții la kinetoterapie.
      
      24.      Acesta este motivul pentru care un mare număr de studenți francezi urmează cursuri predate în limba franceză în Comunitatea
         Franceză din Belgia. La sfârșitul studiilor, aceștia se reîntorc în Franța pentru a‑și exercita profesia. Aproape o treime
         dintre medicii veterinari care se stabilesc în Franța în fiecare an au obținut diploma în Comunitatea Franceză din Belgia.
         Acest fapt nu pare să creeze o suprasaturare a profesiei în Franța. În anul 2005, mai mult de 800 de studenți au obținut diplome
         în kinetoterapie în Comunitatea Franceză din Belgia.
      
      25.      Ca răspuns la această situație, Parlamentul Comunității Franceze a adoptat Decretul din 16 iunie 2006. Acest decret stabilește
         astfel un numerus clausus pentru înscrierea de nerezidenți și definește „rezidenții” care nu intră sub incidența numerus clausus printr‑o dublă condiție. În esență, „rezidente” sunt persoanele care au reședința principală în Belgia și care au drept de
         ședere permanentă în acest stat.
      
      26.      O universitate sau o instituție de învățământ superior nu poate admite decât un număr limitat de studenți nerezidenți. Acest
         număr este stabilit pentru fiecare profil în fiecare instituție, pentru anul universitar 2006/2007, la 30 % din numărul total
         de studenți înscriși pentru prima dată în respectiva instituție la profilurile în cauză. Candidații nerezidenți nu pot solicita
         înscrierea decât în cursul celor trei zile lucrătoare înainte de data de 2 septembrie. Dacă numărul lor depășește numerus clausus, selecția se face prin tragere la sorți.
      
      27.      La 9 august 2006, domnul Bressol și alte 43 de persoane au atacat decretul la Curtea Constituțională cu o acțiune în anulare.
         La 13 decembrie 2006, doamna Chaverot și alte 18 persoane au introdus de asemenea o acțiune prin care solicitau anularea mai
         multor articole din decret. Aceștia contestă diferența de tratament prevăzută de decret între rezidenți și nerezidenți în
         ceea ce privește accesul la profilurile în cauză.
      
      28.      La 24 ianuarie 2007, Comisia a transmis Regatului Belgiei o scrisoare de punere în întârziere în care își exprima preocuparea
         cu privire la compatibilitatea decretului cu dreptul comunitar. La 24 mai 2007, Regatul Belgiei a răspuns furnizând statistici
         și explicații. Considerând că, în lipsa unor măsuri de protecție adecvate, Comunitatea Franceză din Belgia ar risca „să nu
         poată menține niveluri suficiente de acoperire teritorială și de calitate în sistemul său de sănătate publică”, Comisia a
         decis, la 28 noiembrie 2007, să suspende procedura pentru o perioadă de cinci ani, pentru a „permite autorităților belgiene
         să furnizeze date suplimentare care să susțină argumentul potrivit căruia măsurile restrictive impuse sunt deopotrivă necesare
         și proporționale”(7).
      
      29.      Ca urmare a îndoielilor în ceea ce privește compatibilitatea articolelor 4 și 8 din decret cu diferite dispoziții ale Constituției
         belgiene coroborate cu articolul 12 primul paragraf, cu articolul 18 alineatul (1), cu articolul 149 alineatele (1) și (2),
         precum și cu articolul 150 alineatul (2) CE, Curtea Constituțională a sesizat Curtea de Justiție cu următoarele întrebări
         preliminare:
      
      „1)      Articolul 12 primul paragraf și articolul 18 alineatul (1) [CE] coroborate cu articolul 149 alineatul (1) și alineatul (2)
         a doua liniuță și cu articolul 150 alineatul (2) a treia liniuță [CE] trebuie interpretate în sensul că se opun posibilității
         ca o comunitate autonomă din cadrul unui stat membru, competentă în domeniul învățământului superior, confruntată cu un aflux
         de studenți dintr‑un stat membru vecin la o serie de programe de formare cu caracter medical finanțate în principal din fonduri
         publice, în urma unei politici restrictive aplicate în acest stat vecin, să adopte măsuri precum cele cuprinse în [Decretul
         din 16 iunie 2006], în cazul în care această comunitate invocă motive întemeiate pentru a afirma că situația descrisă riscă
         să devină o sarcină excesivă pentru finanțele publice și să compromită calitatea învățământului oferit?
      
      2)      Răspunsul la prima întrebare ar fi diferit dacă această comunitate demonstrează că situația descrisă are drept consecință
         faptul că numărul de studenți rezidenți pe teritoriul acestei comunități care devin licențiați este prea mic pentru a se asigura
         în mod durabil suficient personal medical calificat care să poată garanta calitatea sistemului de sănătate publică în cadrul
         acestei comunități?
      
      3)      Răspunsul la prima întrebare ar fi diferit dacă, luând în considerare prevederile articolului 149 alineatul (1) in fine [CE] și ale articolului 13 paragraful 2 litera c) din Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și
         culturale, care include o obligație de standstill, comunitatea respectivă optează pentru menținerea unui acces larg și democratic la un învățământ superior de calitate pentru
         populația acestei comunități?”
      
      30.      Reclamanții din acțiunea principală, guvernul austriac, guvernul belgian și Comisia au depus observații scrise.
      
      31.      La 3 martie 2009, a avut loc o ședință, cu ocazia căreia aceleași părți au prezentat de asemenea observații orale.
      
       Observații introductive
      32.      Chiar dacă, potrivit articolului 149 alineatul (1) CE, statele membre sunt responsabile „față de conținutul învățământului
         și de organizarea sistemului educațional, precum și diversitatea lor culturală și lingvistică”, Curtea a declarat în mod clar
         că respectivele condiții de acces la formarea profesională intră în domeniul de aplicare al tratatului(8). Curtea a făcut referire în această privință la articolul 149 alineatul (2) a doua liniuță CE, care prevede în mod expres
         că acțiunea comunitară urmărește să favorizeze mobilitatea studenților și a profesorilor, inclusiv prin încurajarea recunoașterii
         universitare a diplomelor și a perioadelor de studiu, precum și la articolul 150 alineatul (2) a treia liniuță CE, care prevede
         că acțiunea comunitară trebuie să faciliteze accesul la formarea profesională și să favorizeze mobilitatea formatorilor și
         a persoanelor care urmează un program de formare și, în special, a tinerilor(9). Curtea a statuat de asemenea că atât învățământul superior, cât și învățământul universitar constituie o formare profesională(10).
      
      33.      Este cert că decretul stabilește condițiile de acces la universitățile sau la instituțiile de învățământ superior ale Comunității
         Franceze din Belgia. Acesta reglementează, așadar, o chestiune care intră sub incidența tratatului.
      
      34.      Este la fel de clar că decretul realizează o diferență între studenți prin împărțirea acestora în rezidenți și nerezidenți,
         după cum îndeplinesc sau nu îndeplinesc anumite criterii. Rezidenții au acces nerestricționat la toate profilurile. Nerezidenții
         sunt supuși unui numerus clausus pentru anumite profiluri. Există, așadar, în mod evident, o diferență de tratament între cele două grupuri.
      
      35.      Articolul 12 CE interzice, în domeniul de aplicare al tratatului și fără a aduce atingere dispozițiilor speciale pe care le
         prevede, orice discriminare pe motiv de cetățenie sau naționalitate. Prin urmare, decretul trebuie apreciat în lumina acestei
         dispoziții.
      
      36.      Primele două întrebări adresate de instanța de trimitere au ca obiect eventuala aplicabilitate a trei justificări posibile
         pentru tratamentul discriminatoriu. Răspunsul la aceste întrebări depinde în special de aspectul dacă discriminarea este directă
         sau indirectă(11). Prin urmare, trebuie clarificată, în primul rând, natura tratamentului discriminatoriu în cauză.
      
       Natura tratamentului discriminatoriu
      37.      Decretul limitează numărul primelor înscrieri ale studenților nerezidenți la anumite profiluri (menționate la articolele 3
         și 7). Pentru a fi considerat rezident și a fi astfel exceptat de la această restricție, un student trebuie să îndeplinească
         două condiții cumulative prevăzute la articolul 1 din decret: (i) trebuie să demonstreze că reședința sa principală se află
         în Belgia; (ii) trebuie să îndeplinească una dintre celelalte opt condiții enumerate în această dispoziție(12).
      
      38.      Hotărârea de trimitere arată cu claritate că, întrucât toți resortisanții belgieni beneficiază, datorită cetățeniei, de un
         drept de ședere permanentă în Belgia în sensul articolului 1 punctul 1° din decret, aceștia îndeplinesc în mod automat cele
         două condiții cumulative necesare pentru a fi considerați „rezidenți”, în cazul în care au reședința principală în Belgia
         la data cererii de înscriere(13).
      
      39.      În schimb, pentru persoanele care intenționează să studieze în Belgia fără a fi resortisanți belgieni, a doua condiție cumulativă
         constituie un veritabil obstacol. Pentru a o îndeplini, resortisanții Uniunii Europene care nu au cetățenie belgiană nu pot
         invoca „dreptul de ședere permanentă” în Belgia decât în limitele stabilite de Directiva 2004/38, mai exact, în esență, după
         ce au avut reședința legală pe teritoriul belgian în cursul unei perioade neîntrerupte de cinci ani(14). Dacă această condiție nu este îndeplinită (și niciuna dintre celelalte șapte nu este îndeplinită), vor fi clasificați ca
         nerezidenți. Acesta este, de altfel, tocmai obiectivul decretului.
      
      40.      Această diferență de tratament constituie o discriminare directă sau indirectă pe motiv de cetățenie?
      
      41.      În scrisoarea sa de punere în întârziere din 24 ianuarie 2007(15), Comisia a apreciat că discriminarea era directă, întrucât resortisanții belgieni trebuie doar să își stabilească reședința
         în Belgia pentru a îndeplini condiția prevăzută la articolul 1 punctul 1° din decret, în timp ce toți ceilalți trebuie să
         îndeplinească o condiție suplimentară. Comisia nu a reluat acest argument în prezenta procedură, întrucât s‑a limitat (asemenea
         celorlalte părți) la a examina întrebările preliminare, postulând existența unei discriminări indirecte. Totuși, în ceea ce
         ne privește, nu considerăm că această întrebare poate sau trebuie să fie eludată de Curte.
      
      42.      Din motive de claritate, vom analiza separat cele două condiții impuse prin decret. Va trebui totuși să prezentăm mai întâi
         ceea ce reprezintă, în opinia noastră, diferența esențială dintre discriminarea directă și discriminarea indirectă.
      
       Distincția dintre discriminarea directă și discriminarea indirectă
      43.      În mod oarecum surprinzător, jurisprudența Curții nu conține nicio definiție clară a ceea ce se înțelege prin „discriminare
         directă”. Sensul acestei noțiuni trebuie să fie desprins, prin urmare, din jurisprudența Curții cu privire la principiul general
         al egalității și cu privire la noțiunea de discriminare indirectă.
      
      44.      Potrivit definiției clasice date de Curte principiului general al egalității de tratament, considerat un principiu general
         al dreptului comunitar, acest principiu impune ca „situații comparabile să nu fie tratate în mod diferit și ca situații diferite
         să nu fie tratate în același mod, cu excepția cazului în care un astfel de tratament este justificat în mod obiectiv”(16). Aceasta pare să se aplice ambelor forme de discriminare(17).
      
      45.      Definițiile discriminării directe conținute în Directiva privind discriminarea pe motiv de sex(18), în Directiva privind discriminarea rasială(19) și în Directiva‑cadru privind egalitatea de tratament(20), nu ajută nici acestea la clarificarea lucrurilor. În esență, aceste texte definesc discriminarea directă ca fiind situația
         în care o persoană este, în temeiul unuia dintre criteriile interzise, tratată într‑un mod mai puțin favorabil în comparație
         cu o altă persoană care este, a fost sau ar fi într‑o situație comparabilă(21). Aceste definiții merită comparate cu cele date de directive discriminării indirecte. Există discriminare indirectă atunci
         când o dispoziție, un criteriu sau o practică aparent neutră dezavantajează în special persoane care prezintă o caracteristică
         în temeiul căreia este interzisă o diferență de tratament, cu excepția cazului în care această dispoziție, criteriu sau practică
         este justificată obiectiv de un scop legitim, iar mijloacele pentru a atinge acest scop sunt adecvate și necesare(22).
      
      46.      Chiar și așa, diferența dintre discriminarea directă și discriminarea indirectă rămâne neclară.
      
      47.      Problema constă, în opinia noastră, în a stabili cu exactitate ce este „o dispoziție aparent neutră”. Această expresie‑cheie pare imposibil de separat de noțiunea „discriminare disimulată”,
         care apare în altă parte în jurisprudența Curții.
      
      48.      Astfel, Curtea a statuat că „principiul egalității de tratament, pentru care interzicerea oricărei discriminări pe motiv de
         cetățenie sau naționalitate consacrată la articolul 12 alineatul (1) CE reprezintă o expresie particulară, interzice nu numai
         discriminările evidente, întemeiate pe cetățenie, ci și orice forme disimulate de discriminare care, prin aplicarea altor criterii de diferențiere, conduc, în fapt, la același rezultat”(23). Formula este frecvent asociată unei propoziții care enunță o justificare posibilă a unei discriminări indirecte. Astfel,
         pentru lucrătorii migranți, Curtea a statuat că, „exceptând cazul în care este justificată în mod obiectiv și proporțională
         cu obiectivul urmărit, o dispoziție de drept național trebuie considerată ca fiind indirect discriminatorie dacă, prin însăși
         natura sa, îi poate afecta mai mult pe lucrătorii migranți decât pe cei naționali și, în consecință, dacă prezintă riscul
         de a‑i defavoriza în special pe primii”(24).
      
      49.      Curtea pare, așadar, să considere diferența dintre discriminarea „evidentă/deschisă” și discriminarea „disimulată/deghizată”
         drept punctul de referință pentru a distinge între discriminarea directă și discriminarea indirectă. Aceasta rezultă cu și
         mai multă claritate din Hotărârea pronunțată în a doua cauză Defrenne (punctul de pornire al jurisprudenței Curții referitoare
         la discriminarea pe motiv de sex), în care Curtea a făcut referire la discriminarea „directă și deschisă”, comparând‑o cu
         discriminarea „indirectă și disimulată”(25).
      
      50.      Trebuie să mărturisim că nici această distincție nu ni se pare utilă(26). Este perfect clar faptul că distincția dintre discriminarea deschisă și discriminarea disimulată nu coincide în mod necesar
         întotdeauna cu cea dintre discriminarea directă și discriminarea indirectă.
      
      51.      Un exemplu clar de discriminare directă disimulată poate fi găsit în cauza Dekker. Doamnei Dekker i s‑a spus că funcția pentru care era în mod incontestabil cel
         mai bun candidat i‑a fost refuzată nu din cauza faptului în sine că era însărcinată, ci din cauza implicațiilor financiare
         ale acestei sarcini asupra angajatorului. Curtea a fost invitată să declare dacă refuzul de a o angaja trebuia considerat
         o discriminare directă pe motiv de sex. Curtea a statuat, în mod întemeiat, că răspunsul depindea de „aspectul dacă motivul
         esențial al refuzului de angajare este un motiv care se aplică în mod nediferențiat lucrătorilor de ambele sexe sau, dimpotrivă,
         dacă se aplică exclusiv unuia dintre cele două sexe” și a concluzionat că „un refuz de angajare pe motiv de sarcină nu poate
         fi opus decât femeilor și constituie, prin urmare, o discriminare directă întemeiată pe sex”(27). Curtea a confirmat această abordare în cauzele ulterioare(28).
      
      52.      Avocatul general Jacobs a reținut o abordare oarecum diferită și mai clară, în opinia noastră, a distincției dintre discriminarea
         directă și discriminarea indirectă în Concluziile sale prezentate în cauza Schnorbus: „Situația poate fi exprimată simplu
         afirmând că există discriminare pe motiv de sex atunci când persoanele de un anumit sex sunt tratate mai favorabil decât cele
         de sex opus. Discriminarea este directă atunci când inegalitatea de tratament se bazează pe un criteriu care este fie în mod
         explicit cel al sexului, fie este în mod necesar legat de o caracteristică indisociabil legată de sex. Discriminarea este indirectă atunci când se aplică un alt criteriu, dar care afectează într‑o proporție mult mai
         mare persoanele de un anumit sex decât pe cele de sex opus”(29).
      
      53.      Această analiză a conținutului discriminării directe poate fi adaptată pentru a se aplica oricărei discriminări directe întemeiate
         pe orice fel de criteriu interzis. Astfel, discriminarea pe motiv de cetățenie sau naționalitate poate fi considerată directă
         atunci când diferența de tratament este întemeiată pe un criteriu care este fie în mod explicit cel al cetățeniei sau naționalității,
         fie în mod necesar legat de o caracteristică indisociabil legată de cetățenie sau naționalitate.
      
      54.      În cauza Dekker, Curtea ar fi reținut de asemenea existența unei discriminări directe dacă ar fi aplicat testul „factorului
         determinant” (sex, rasă, vârstă, cetățenie etc.), fără de care persoana respectivă ar fi beneficiat de tratamentul mai favorabil
         recunoscut persoanei de referință(30). Reformulată în acest temei, întrebarea la care instanța națională trebuia să răspundă era următoarea: „Dacă nu ar fi fost
         însărcinată (sarcina fiind o caracteristică indisociabil legată de sex) și, pe de altă parte, toate aspectele ar fi fost identice,
         doamna Dekker ar fi fost angajată?” În cazul unui răspuns afirmativ, refuzul de a angaja persoana interesată ar fi constituit
         o discriminare directă pe motiv de sex(31).
      
      55.      Această analiză implică – și acest punct este esențial – faptul că, pentru a exista o discriminare directă, este suficient
         ca, într‑un punct oarecare din lanțul cauzalității, tratamentul aplicat victimei să se întemeieze pe sau să fie cauzat de
         invocarea unei caracteristici care nu poate servi în mod legitim la distingerea acestei persoane în raport cu alte persoane.
         Pentru simplificare, vom califica acest proces drept „clasificare interzisă”.
      
      56.      Este posibil să se pornească de la acest temei pentru a formula o definiție generală care să reflecte cu exactitate, în măsura
         în care putem cunoaște, toate situațiile recunoscute de Curte drept constitutive ale unei discriminări directe întemeiate
         pe un motiv interzis de dreptul comunitar. Considerăm că există discriminare directă atunci când categoria celor care beneficiază
         de un avantaj și cea a celor care suferă un dezavantaj corespunzător coincid exact cu categoriile corespunzătoare persoanelor
         diferențiate exclusiv prin aplicarea unei clasificări interzise.
      
      57.      Astfel, în cazul doamnei Dekker, categoria persoanelor care beneficiau de un avantaj determinat (sunt eligibile pentru recrutare)
         coincidea exact cu categoria persoanelor diferențiate exclusiv prin aplicarea unui criteriu de clasificare interzis (sexul
         – și anume persoanele care nu pot în niciun caz să rămână însărcinate, mai exact bărbații). Categoria persoanelor care suferă
         dezavantajul corespunzător (nu sunt eligibile pentru recrutare) coincidea în mod exact cu categoria corespunzătoare a persoanelor
         diferențiate exclusiv prin aplicarea unei clasificări interzise (pe motiv de sex – și anume persoanele care pot rămâne însărcinate,
         mai exact femeile). Tratamentul nefavorabil (refuzul recrutării) constituia, așadar, o discriminare directă întemeiată pe
         o clasificare interzisă (pe motiv de sex).
      
      58.      Care este rezultatul aplicării acestui criteriu al discriminării directe în privința celor două condiții prevăzute la articolul
         1 din decret?
      
       Prima condiție cumulativă de la articolul 1 punctul 1° din decret
      59.      Prima condiție cumulativă prevăzută la articolul 1 punctul 1° din decret impune studenților să aibă reședința principală în
         Belgia la data înscrierii lor într‑o instituție de învățământ superior („condiția privind reședința principală”).
      
      60.      Este clar că o astfel de condiție nu este în mod direct discriminatorie pe motiv de cetățenie. Persoanele care nu sunt belgieni
         pot, la fel ca toți belgienii, să își stabilească reședința principală în Belgia. Astfel, categoria celor care îndeplinesc
         prima condiție cumulativă prevăzută la articolul 1 punctul 1° din decret nu coincide cu categoria constituită din resortisanții
         belgieni.
      
      61.      Condiția privind reședința principală constituie o discriminare indirectă?
      
      62.      Curtea a statuat că interdicția discriminării întemeiate pe criterii de diferențiere aparent neutre, dar care conduc în fapt
         la un rezultat discriminatoriu, se aplică în special unei măsuri care realizează o diferențiere întemeiată pe reședință. Această
         cerință riscă să se aplice în principal în detrimentul resortisanților altor state membre, deoarece nerezidenții sunt majoritatea
         străini(32).
      
      63.      Nu este contestat în mod serios faptul că condiția reședinței principale constituie o măsură indirect discriminatorie.
      
       A doua condiție cumulativă de la articolul 1 punctul 1° din decret
      64.      În schimb, a doua condiție cumulativă prevăzută la articolul 1 punctul 1° din decret pare să constituie o discriminare directă
         pe motiv de cetățenie.
      
      65.      Toți resortisanții belgieni se bucură în modautomat de dreptul de ședere permanentă în Belgia (care constituie primul dintre cele opt criterii posibile în cadrul celei de a
         doua condiții cumulative prevăzute la articolul 1 din decret). Niciun resortisant care nu este belgian nu se bucură în mod
         automat de un astfel de drept. Acesta va trebui, așadar, fie să îndeplinească anumite condiții suplimentare pentru a dobândi
         un astfel de drept (și anume cele prevăzute de Directiva 2004/38), fie să îndeplinească unul dintre criteriile enumerate în
         această dispoziție(33).
      
      66.      Categoria beneficiarilor unui avantaj determinat (a avea în mod automat dreptul de ședere permanentă în Belgia și a îndeplini astfel în mod automat cea de a doua condiție cumulativă prevăzută la articolul 1 punctul 1° din decret) coincide, așadar, exact cu cea a persoanelor
         diferențiate exclusiv pe baza unei clasificări interzise (pe motiv de cetățenie – în speță persoanele care au cetățenie belgiană).
         Categoria celor care suferă un dezavantaj corespunzător (persoanele care nu acced în mod automat la un astfel de drept) coincide exact cu categoria persoanelor diferențiate exclusiv pe baza unei clasificări interzise (pe
         motiv de cetățenie, în speță persoanele care nu au cetățenie belgiană).
      
      67.      Diferența de tratament este în mod clar întemeiată pe un criteriu (dreptul de ședere permanentă în Belgia) care este în mod
         necesar legat de o caracteristică indisociabil legată de cetățenie(34). Prin urmare, discriminarea pe motiv de cetățenie în discuție este o discriminare directă.
      
      68.      Această concluzie nu este afectată de faptul că resortisanții UE care nu sunt belgieni pot, în cazul în care îndeplinesc condițiile
         prevăzute de Directiva 2004/38, să obțină dreptul de ședere permanentă în Belgia. Discriminarea directă constă tocmai în faptul
         că, pentru toți cei care nu sunt belgieni, ceea ce include toți ceilalți cetățeni ai UE, dreptul de ședere permanentă în Belgia impune îndeplinirea
         unuia dintre celelalte criterii ale celei de a doua condiții cumulative sau a criteriilor din Directiva 2004/38. Pentru belgieni,
         acest drept este în mod necesar și automat legat de calitatea de resortisant belgian și, prin urmare, de un criteriu de clasificare
         interzis: cetățenia.
      
      69.      Se ajunge la aceeași concluzie prin aplicarea criteriului „factorului determinant”. Să ne imaginăm doi viitori studenți la
         medicină veterinară pe cale de a‑și termina studiile secundare la Luxemburg, unde părinții lor locuiesc și muncesc. Amândoi
         doresc să studieze în Belgia. Studentul A este belgian. Studentul B este bulgar. Amândoi se mută într‑o cameră de cămin la
         Louvain‑la‑Neuve, în aceeași clădire, unde își stabilesc reședința la începutul anului universitar 2008/2009, pentru a se
         înscrie la universitate. Prin urmare, amândoi pot dovedi că îndeplinesc condiția privind reședința principală.
      
      70.      Studentul A va îndeplini în mod automat a doua condiție cumulativă prevăzută la articolul 1 punctul 1° din decret. Ca belgian, el are dreptul de ședere permanentă
         în Belgia. Acesta va fi considerat, prin urmare, „student rezident” și va beneficia de acces nerestricționat la profilurile
         de medicină veterinară. Studentul B nu va îndeplini în mod automat această condiție și nu va îndeplini, fără îndoială, nici condițiile prevăzute de Directiva 2004/38. Exceptând cazul în care
         îndeplinește acest criteriu sau unul dintre celelalte criterii ale celei de a doua condiții cumulative (ceea ce este puțin
         probabil, în împrejurările de fapt menționate aici), studentului B i se va aplica numerus clausus.
      
      71.      Este clar că, în lipsa „factorului determinant” care este cetățenia sa belgiană, studentul A nu ar fi îndeplinit în mod automat a doua condiție cumulativă(35).
      
      72.      În avizul său privind proiectul de decret, Consiliul de Stat belgian părea deja să se întrebe dacă textul nu implică o discriminare
         directă; în orice caz, acesta a subliniat că legislația națională în discuție în cauza Comisia/Austria trata studenții austrieci
         care au obținut diploma de absolvire a învățământului secundar în altă parte decât în Austria în același mod (defavorabil)
         ca pe studenții din alte state membre(36).
      
      73.      În sfârșit, contrar observațiilor prezentate de guvernul belgian în ședință, Hotărârea Bidar nu poate sprijini afirmația potrivit
         căreia orice discriminare rezultată din aplicarea celei de a doua condiții cumulative prevăzute la articolul 1 punctul 1°
         din decret ar fi în mod necesar indirectă, iar nu directă. Legislația britanică în discuție în cauza Bidar subordona posibilitatea
         de a obține un împrumut pentru studenți condiției ca (i) studentul să fie „stabilit” în Regatul Unit în sensul dreptului intern,
         și (ii) să îndeplinească anumite condiții privind reședința(37). Legislația britanică privind imigrația care era aplicabilă la acea dată prevedea că o persoană era „stabilită” în Regatul
         Unit dacă era rezidentă acolo în mod obișnuit, fără a fi supusă vreunei restricții în ceea ce privește perioada în care putea
         locui pe acel teritoriu(38). Un resortisant al unui alt stat membru nu putea, ca student, să obțină statutul de persoană stabilită în Regatul Unit, întrucât
         nu putea îndeplini niciuna dintre cele două condiții citate anterior.
      
      74.      Este adevărat că (asemenea unui resortisant belgian în Belgia) niciun resortisant al Regatului Unit nu este supus unei restricții
         cu privire la perioada în care poate locui pe teritoriul Regatului Unit. Totuși, rezultă cu claritate din reacția Regatului
         Unit la întrebările adresate de Curte în cauza Bidar că resortisanții Regatului Unit puteau de asemenea, în anumite circumstanțe, să nu îndeplinească criteriul privind „reședința obișnuită” și, prin urmare, să nu aibă dreptul
         la statutul de persoană „stabilită” în Regatul Unit(39). Categoria beneficiarilor unui avantaj determinat (cei care au statutul de persoană „stabilită” în Regatul Unit) nu coincidea, așadar, exact cu cea a persoanelor diferențiate exclusiv în temeiul unei clasificări interzise (pe motiv de cetățenie,
         în speță cea a Regatului Unit).
      
      75.      Prin urmare, Curtea a considerat în mod întemeiat, în Hotărârea Bidar, că discriminarea era mai curând indirectă decât directă.
         Cu toate acestea, întrucât legislația Regatului Unit excludea orice posibilitate ca un resortisant al unui alt stat membru
         să obțină, în calitate de student, statutul de persoană stabilită și punea, așadar, această persoană, indiferent de gradul
         său de integrare reală în societate în statul membru gazdă, în imposibilitatea de a îndeplini condițiile care dau dreptul
         la un împrumut, Curtea a constatat nelegalitatea „condiției privind reședința”(40).
      
      76.      Revine în mod evident instanței naționale sarcina de a se pronunța cu privire la situația din dreptul belgian. Totuși, dacă
         aceasta ar concluziona că resortisanții belgieni beneficiază toți, în mod automat și fără excepție, de dreptul de ședere permanentă
         în Belgia și îndeplinesc, așadar, toți, în mod automat, a doua condiție cumulativă, în timp ce toți ceilalți, printre care cetățenii Uniunii Europene, nu beneficiază în mod automat de acest drept, cea de a doua condiție cumulativă prevăzută la articolul 1 punctul 1° din decret ar constitui o discriminare
         directă pe motiv de cetățenie, încălcând articolul 12 CE.
      
       Primele două întrebări
      77.      Primele două întrebări urmăresc, în esență, să clarifice dacă decretul poate fi justificat în temeiul a trei motive posibile:
         (i) afluxul de studenți străini constituie o sarcină excesivă pentru finanțele publice, (ii) calitatea învățământului poate
         fi afectată, (iii) calitatea sistemului de sănătate publică al Comunității Franceze poate fi pusă în pericol de lipsa de personal
         medical calificat.
      
      78.      Răspunsul depinde parțial de aspectul dacă tratamentul discriminatoriu este direct sau indirect(41). Este cert că o discriminare indirectă poate fi, în principiu, justificată(42). Normele sunt mult mai stricte pentru discriminările directe(43). Întrucât considerăm prima condiție cumulativă ca fiind indirect discriminatorie, iar pe cea de a doua ca fiind direct discriminatorie,
         vom analiza aceste condiții una după alta.
      
       Prima condiție cumulativă prevăzută la articolul 1 punctul 1° din decret este justificată?
      79.      Guvernul belgian se sprijină în mod deosebit pe Hotărârea Bidar care, în opinia sa, confirmă legitimitatea condiției privind
         reședința în ceea ce privește accesul la educație, întrucât permite statului gazdă să solicite viitorului student să facă
         dovada unui anumit grad de integrare în societatea acestui stat(44).
      
      80.      Există totuși o diferență fundamentală între accesul la asistență financiară pentru acoperirea costurilor de formare într‑un alt stat membru, despre care era vorba în cauza Bidar, și accesul la formare în sine în alt stat membru, despre care este vorba în speță.
      
      81.      În cauza Bidar, Curtea a ținut cont în mod întemeiat de interesele legitime ale statelor membre confruntate cu cereri de asistență
         financiară din partea studenților din alte state membre. Aceasta a considerat că statele membre trebuiau să dovedească, în
         organizarea și aplicarea sistemului lor de asistență socială, o anumită solidaritate financiară cu resortisanții altor state
         membre(45). Cu toate acestea, le este permis „să se asigure că acordarea de ajutoare care vizează acoperirea cheltuielilor de întreținere
         ale studenților care provin din alte state membre nu devine o sarcină nerezonabilă care ar putea avea consecințe asupra nivelului
         global al ajutorului care poate fi acordat de acest stat”(46).
      
      82.      În schimb, posibilitatea ca un student al Uniunii Europene să acceadă la învățământul superior sau universitar dintr‑un alt
         stat membru în aceleași condiții precum resortisanții acestui stat constituie însăși esența principiului liberei circulații
         a studenților, garantat de tratat(47). Punctul de vedere reținut de Curte în Hotărârea Bidar referitor la condițiile privind reședința stabilite pentru acordarea
         de asistență financiară nu poate fi, așadar, transpus în prezenta cauză(48).
      
      83.      Jurisprudența este constantă în sensul că un tratament indirect discriminatoriu pe motiv de cetățenie nu poate fi justificat
         decât dacă se întemeiază pe considerații obiective, independente de cetățenia persoanelor vizate și proporționale cu obiectivul
         legitim urmărit(49).
      
      84.      Curtea a statuat de asemenea că revine autorităților naționale care invocă o derogare de la principiul fundamental al liberei
         circulații a persoanelor sarcina de a dovedi, în fiecare caz, că reglementările lor sunt necesare și proporționale în raport
         cu obiectivul urmărit. Justificările care pot fi invocate de un stat membru „trebuie să fie însoțite de o analiză a oportunității
         și a proporționalității măsurii restrictive adoptate de acest stat, precum și de elemente precise care să permită susținerea
         afirmației sale”(50).
      
      85.      Potrivit hotărârii de trimitere, lucrările pregătitoare(51) ale decretului indică faptul că principalul obiectiv al dispozițiilor contestate din acest decret este „de a asigura un acces
         larg și democratic la un învățământ superior de calitate pentru populația Comunității Franceze”. Dispozițiile contestate sunt
         de asemenea inspirate de considerații de sănătate publică. În primul rând, o diminuare a calității învățământului ar putea
         afecta pe termen lung calitatea asistenței medicale. În al doilea rând, dat fiind faptul că majoritatea covârșitoare a studenților
         nerezidenți nu intenționează să profeseze în Belgia, ar exista riscul unui deficit de profesioniști. Deficitul ar fi „cert”
         în cazul în care ar fi organizată o selecție la admitere.
      
      86.      În cadrul repartizării funcțiilor între Curte și instanța de trimitere, este de competența Curții să declare dacă, atunci
         când este verificat, un motiv poate justifica în mod obiectiv o discriminare indirectă. În cazul unui răspuns afirmativ, este
         de competența instanței naționale să stabilească dacă, având în vedere dovezile disponibile, motivul poate fi considerat ca
         fiind verificat.
      
       Sarcină excesivă pentru finanțele publice
      87.      Lucrările pregătitoare ale decretului conțin următoarea referire la justificarea întemeiată pe o sarcină excesivă pentru finanțele publice(52):
      
      „Numărul de absolvenți pe care Comunitatea Franceză îi formează în cadrul profilurilor menționate mai sus depășește în mod
         vădit nevoile sectoarelor în cauză din Belgia francofonă. Comunitatea Franceză nu poate suporta sarcina excesivă pe care o
         reprezintă pentru aceste profiluri studenții care nu au reședința în Belgia, care vin să studieze în Comunitatea Franceză
         din unicul motiv că nu au acces la aceste studii în țara lor de origine și care nu au nicio intenție de a‑și exercita profesia
         în Comunitatea Franceză”.
      
      88.      Prima teză, potrivit căreia numărul de absolvenți „depășește în mod vădit” cerințele Comunității Franceze, nu este direct
         compatibilă cu justificarea alternativă întemeiată pe riscul care ar decurge pentru sistemul de sănătate publică în eventualitatea
         unui deficit de personal calificat(53).
      
      89.      Argumentul avansat în a doua teză este, în esență, pur economic. Acesta ridică probleme din următoarele motive.
      
      90.      Reamintim mai întâi că, potrivit unei jurisprudențe constante, motive de natură pur economică nu pot constitui în mod normal
         motive imperative de interes general de natură să justifice o restricție privind o libertate fundamentală garantată de tratat(54).
      
      91.      Curtea a admis, este adevărat, că nu poate fi exclus ca un risc de perturbare gravă a echilibrului financiar al sistemului
         de securitate socială să poată constitui un motiv imperativ de interes general susceptibil să justifice un obstacol în calea
         liberei prestări a serviciilor(55). Astfel, motive economice sau bugetare pot servi drept justificare în împrejurări speciale. Acest lucru se poate datora parțial
         faptului inevitabil că orice serviciu public furnizat de statele noastre cu sisteme de ajutor social depinde de existența
         unor mijloace bugetare suficiente pentru finanțarea acestuia.
      
      92.      Cu toate acestea, împărtășim rezervele exprimate de avocatul general Jacobs cu privire la aplicarea în domeniul învățământului
         superior a declarațiilor Curții cu privire la sarcinile care apasă asupra sistemelor naționale de securitate socială. Astfel
         de declarații conțin o dublă derogare: acestea derogă atât de la principiul fundamental al liberei circulații a persoanelor,
         cât și de la motivele recunoscute care ar putea justifica astfel de derogări (motive care, potrivit tratatului, nu trebuie
         să fie de natură economică). Orice justificare întemeiată pe o bază economică trebuie, prin urmare, să fie luată în considerare
         cu multă prudență(56).
      
      93.      Avocatul general Jacobs a sugerat de asemenea că, în cazul în care Curtea ar dori să extindă limitele dreptului studenților
         la asistență financiară dincolo de taxele de școlarizare și de taxele de înscriere, ar trebui ca domeniul posibilelor justificări
         de care dispun statele membre să fie de asemenea extins, potrivit exemplului jurisprudenței referitoare la beneficiarii serviciilor
         publice de sănătate(57). În Hotărârea Bidar, Curtea a extins de facto limitele dreptului studenților la asistență financiară, incluzând împrumuturile pentru acoperirea cheltuielilor de întreținere
         și a admis (în paralel) că un student trebuie să facă dovada unui anumit nivel de integrare în statul membru gazdă pentru
         a putea avea acces la un împrumut. Motivele bugetare pot, așadar, în anumite condiții, să justifice limitarea accesului la
         asistență financiară pentru formarea profesională.
      
      94.      Totuși, după cum am subliniat deja, prezenta cauză se referă la accesul la formarea profesională, iar nu la accesul la asistență
         financiară pentru formare, astfel încât Hotărârea Bidar nu poate fi transpusă în acest caz. Nu admitem că motive bugetare
         ar putea justifica limitarea accesului la formarea profesională pentru studenții nerezidenți. Dimpotrivă, considerăm că declarația
         Curții în Hotărârea Grzelczyk, potrivit căreia Directiva 93/96/CEE(58) „admite [...] o anumită solidaritate financiară între resortisanții acestui stat [gazdă] și cei din alte state membre”(59), făcută cu privire la asistența financiară pentru formarea profesională, trebuie să se aplice a fortiori pentru accesul la aceasta.
      
      95.      În al doilea rând, legiuitorul Comunității Franceze pare să se sprijine pe argumentul bine cunoscut al „pasagerului clandestin”:
         studenții care se deplasează în străinătate pentru studii ar obține beneficii din învățământul public finanțat de statul membru
         gazdă fără a contribui la finanțarea acestuia prin intermediul impozitelor naționale [plătite de părinții lor] și fără a le
         „rambursa” în mod necesar rămânând în țara gazdă pentru a lucra și pentru a plăti impozite(60). Argumentul implicit este acela că studenții care nu sunt belgieni ar săvârși un fel de abuz. Or, cu siguranță nu aceasta
         este situația. Studenții care se deplasează într‑un alt stat membru pentru a‑și continua formarea profesională își exercită
         libertatea de circulație la care au dreptul în virtutea calității lor de cetățeni ai Uniunii, fără a putea fi supuși vreunei
         discriminări pe motiv de cetățenie sau naționalitate(61). Presupusele lor intenții, invocate de legiuitorul Comunității Franceze, sunt total lipsite de relevanță(62).
      
      96.      Împărtășim de asemenea punctul de vedere exprimat de avocații generali Jacobs și Geelhoed (în cauzele Comisia/Austria și,
         respectiv, Bidar) potrivit căruia, chiar dacă studenții nu contribuie în mod direct la sistemul fiscal al statului în care
         își urmează studiile universitare, aceștia reprezintă o sursă de venit pentru economiile locale din locul în care se află
         universitatea și, de asemenea, în mod limitat, pentru bugetele naționale prin intermediul impozitelor indirecte(63). Împins până la concluzia logică, argumentul potrivit căruia numai cei care au contribuit prin plata de impozite ar trebui
         să aibă acces la prestații finanțate de stat ar conduce la înlăturarea de la orice prestație a resortisanților unui stat membru
         care nu au plătit impozite sau care nu au avut decât o contribuție modestă(64).
      
      97.      În al treilea rând, astfel cum reiese din hotărârea de trimitere și din observațiile scrise ale Regatului Belgiei, explicațiile
         Comunității Franceze nu indică faptul că sarcina financiară pe care aceste categorii de studenți o determină pentru Comunitatea
         Franceză ar fi „excesivă” și nici cum ar soluționa decretul problema invocată(65). Astfel, învățământul superior este aparent finanțat printr‑un sistem de tip „plic închis”. Dacă nu ne înșelăm, aceasta înseamnă
         că o diminuare a numărului de studenți (indiferent de cetățenia lor) nu ar determina o economie de bani pentru Comunitatea
         Franceză. Creșterile, precum și diminuările numărului de studenți sunt neutre din punct de vedere bugetar.
      
      98.      În sfârșit, observăm că, în fața Curții Constituționale, reclamantele au lăsat să se înțeleagă că studenții nerezidenți ar
         trebui să aibă toți acces la profiluri la alegerea lor, însă nu în mod necesar la asistență financiară. În observațiile sale
         scrise în fața Curții de Justiție, guvernul belgian a răspuns declarând că o astfel de propunere „nu ar permite atingerea
         obiectivelor [decretului] care nu sunt, în definitiv, de ordin financiar”.
      
      99.      Cu titlu de sinteză în ceea ce privește prima justificare invocată de guvernul belgian, nu acceptăm faptul că riscul unei
         sarcini excesive pentru finanțele publice poate, în principiu, să justifice o discriminare indirectă în ceea ce privește accesul
         la formare. De asemenea (în cazul în care, contrar punctului nostru de vedere, o astfel de justificare ar putea fi, teoretic,
         invocată de un stat membru), nu considerăm că aceasta se verifică în speță.
      
       Afectarea calității formării
      100. În continuare, lucrările pregătitoare ale decretului invocă o justificare alternativă(66):
      
      „Pe lângă sarcina financiară pe care o reprezintă, există de asemenea o problemă de calitate a învățământului. În cazul în
         care sunt prea mulți studenți, nu li se poate garanta o încadrare suficientă din punct de vedere cantitativ și calitativ.
         Posibilitățile de stagiu în mediul profesional nu sunt nici acestea nelimitate”.
      
      101. În fața instanței de trimitere, Comunitatea Franceză a susținut că decretul atacat vizează „efectele perverse ale unei mobilități
         absolute”: în opinia acesteia, numărul permanent în creștere de studenți nerezidenți ar compromite calitatea învățământului,
         în detrimentul tuturor studenților. Instituțiile de învățământ ar avea o capacitate de primire limitată. Ar exista de asemenea
         limitări în termeni de personal didactic, buget și posibilități de pregătire practică.
      
      102. Problema claselor supraaglomerate este familiară atât studenților, cât și cadrelor universitare. Aceasta reprezintă o preocupare
         legitimă. Curtea a recunoscut că „menținerea sau îmbunătățirea sistemului educațional”(67) și „un nivel ridicat al formării universitare”(68) reprezentau scopuri legitime potrivit tratatului. Totuși, restricțiile întemeiate pe aceste motive trebuie să îndeplinească
         criteriul proporționalității: acestea trebuie să fie apte să asigure realizarea obiectivului urmărit și să nu depășească ceea
         ce este necesar pentru atingerea acestuia(69).
      
      103. Potrivit informațiilor puse la dispoziția Curții, adoptarea decretului s‑a bazat în principal pe statistici care arătau o
         creștere a numărului de studenți înscriși fără să fi obținut diploma de absolvire a studiilor secundare în Belgia. Această
         informație variază în mod semnificativ în funcție de diferitele profiluri vizate de decret(70). Înainte de adoptarea decretului, cifrele care indicau numărul studenților nerezidenți înscriși la profilurile în cauză nu
         erau disponibile. În general, nu putem evita impresia că legislația care impune un numerus clausus studenților care nu sunt belgieni pentru un anumit număr de profiluri foarte diferite a fost adoptată pe baza unor informații
         mai degrabă fragmentare cu privire la anumite aspecte ale înscrierii studenților la anumite profiluri. Acest lucru nu este
         admisibil. Pentru a evita orice neînțelegere, precizăm că nu intenționăm în niciun caz să afirmăm că, înainte de a acționa,
         Comunitatea Franceză ar fi trebuit să aștepte în mod pasiv până când ar fi fost cauzat un prejudiciu semnificativ unor sectoare
         specifice ale sistemului său de învățământ superior. Susținem că, având în vedere informațiile furnizate Curții, elementele
         specifice care permit unui legiuitor prudent să concluzioneze că o problemă apărută trebuie înăbușită în fașă (ceea ce ar
         face necesară și proporțională adoptarea de măsuri specifice și focalizate) lipseau pur și simplu și/sau nu fuseseră examinate
         în momentul adoptării decretului.
      
      104. În plus, considerăm că, în cazul în care numărul de studenți reprezintă o problemă, această problemă nu este mai mult sau
         mai puțin agravată de originea studenților în exces. Problema o reprezintă mai curând excesul de studenți decât excesul de studenți nerezidenți. Se pare că decretul a urmărit să păstreze un acces nelimitat la învățământul superior pentru belgieni, făcând în același
         timp mai dificil accesul la sistemul de învățământ superior al Comunității Franceze pentru studenții străini (provenind în
         special din Franța), pentru care acest sistem constituie o alternativă naturală. Un astfel de obiectiv este în mod clar discriminatoriu
         în esență și incompatibil cu obiectivele tratatului(71).
      
      105. Curtea s‑a pronunțat deja în sensul că o cerere excesivă de a avea acces la anumite cursuri poate găsi o soluție legală în
         adoptarea unor măsuri nediscriminatorii specifice, cum ar fi introducerea unui examen de admitere sau a unui nivel minim la
         înscriere, articolul 12 CE fiind astfel respectat(72).
      
      106. Anumite state membre pot dori să păstreze un acces liber nelimitat la învățământul superior. Acesta este dreptul lor absolut.
         Însă statele respective vor trebui să ofere acest tip de acces liber și nelimitat tuturor studenților din UE, indiferent de cetățenia lor. Articolul 12 CE impune fiecărui stat membru să asigure o deplină egalitate
         de tratament între resortisanții săi și resortisanții altor state membre care se găsesc într‑o situație reglementată de dreptul
         comunitar(73). Astfel, statutul de cetățean al Uniunii are vocația de a fi statutul fundamental al resortisanților statelor membre, ceea
         ce le permite acelora care se găsesc în aceeași situație ca, independent de cetățenia lor, să obțină același tratament juridic(74). Accesul liber la formare nu poate fi „un acces liber, însă numai pentru propriii resortisanți”.
      
      107. O politică restrictivă în ceea ce privește accesul la anumite cursuri (cum este cea practicată în Franța) este în principiu
         în egală măsură acceptabilă. Statul membru poate alege această formulă, la fel cum poate opta pentru un acces nelimitat. De
         altfel, Regatul Belgiei nu afirmă că Republica Franceză ar încălca Tratatul CE acționând în acest mod. Jurisprudența este
         constantă în sensul că o eventuală încălcare a dreptului comunitar de către un stat membru nu poate legitima adoptarea de
         către un alt stat membru a unor măsuri corective sau de apărare care altfel ar fi nelegale(75). Aceasta este a fortiori situația în cazul în care statul adoptă măsuri discriminatorii ca răspuns la efectele secundare ale alegerii politice legitime
         făcute de un alt stat membru.
      
      108. Considerăm că este foarte posibil ca punerea în aplicare a unor măsuri mai puțin discriminatorii să implice renunțarea la
         actualul sistem de acces public nelimitat la învățământul superior pentru toți belgienii. Înțelegem perfect că acest lucru
         ar putea fi considerat indezirabil și că ar fi de preferat (în măsura în care este necesar) ca fluxul transfrontalier al studenților
         să fie reglementat la nivel comunitar(76). Totuși, în lipsa unui asemenea sistem, faptul că astfel de modificări pot fi necesare reflectă necesitatea de a se conforma
         obligațiilor care rezultă din principiul egalității de tratament consacrat de tratat(77).
      
      109. Regatul Belgiei și anumite alte state membre care se confruntă cu situații similare invocă o poziție vulnerabilă care le‑ar
         fi specifică(78).
      
      110. Problemele cauzate Comunității Franceze din Belgia, precum și guvernelor belgian și austriac de afluxul de studenți străini
         apți sau doritori să își continue studiile în limbile franceză și, respectiv, germană nu sunt, în fapt, specifice Belgiei
         și Austriei. Alte state membre pot de asemenea să aibă de‑a face cu un aflux de studenți din alte state membre, ca urmare
         a folosirii aceleiași limbi sau din alte motive(79).
      
      111. Potrivit lucrărilor pregătitoare ale decretului(80), un examen de admitere (soluția neutră care se impune logic în cazul în care există îngrijorarea ca numărul excesiv de studenți
         să nu afecteze calitatea formării)(81) ar favoriza studenții care, dată fiind originea lor socială sau alte cauze, sunt mai bine pregătiți pentru a urma profilurile
         alese. Această afirmație nu s‑a bazat pe nicio dovadă empirică prezentată Curții. Dacă aceasta este într‑adevăr situația,
         considerăm că soluțiile adecvate trebuie să fie în altă parte. Problema în sine nu poate justifica recurgerea la măsuri discriminatorii
         care încalcă dreptul comunitar.
      
      112. Pot exista situații în care să fi fost demonstrat un pericol real, grav și imediat pentru calitatea învățământului universitar
         într‑un sector determinat. Într‑o astfel de situație, Curtea ar putea dori să reexamineze dacă măsurile indirect discriminatorii
         adoptate pentru a face față unui astfel de pericol pot, în principiu, să fie justificate în mod obiectiv. În speță, chiar
         dacă o astfel de justificare este teoretic posibilă (întrebare pe care o vom lăsa în mod intenționat deschisă), informațiile
         de care dispune Curtea sunt departe de a îndeplini criteriile care ar trebui îndeplinite pentru a justifica un tratament discriminatoriu.
      
      113. Concluzionăm, prin urmare, că măsurile adoptate prin decret nu pot fi justificate prin riscul cu care s‑ar confrunta calitatea
         formării universitare în Comunitatea Franceză.
      
       Calitatea sistemului de sănătate publică
      114. Justificarea invocată în ultimul rând este aceea că, în Comunitatea Franceză, numărul studenților rezidenți (spre deosebire
         de cei nerezidenți) care obțin diplome ar fi prea mic la anumite specializări. Pe termen lung, acest fapt ar putea duce la
         un deficit de personal medical calificat, ceea ce ar compromite calitatea sistemului de sănătate publică al acestei comunități.
      
      115. Lucrările pregătitoare ale decretului se concentrează în această privință pe medicina veterinară, pentru care Comunitatea Franceză se pare că a
         organizat un concurs de admitere în 2003, 2004 și 2005. În timpul concursului de admitere din 2005, numai 192 de candidați
         din 795 dețineau o diplomă de absolvire a învățământului secundar obținută în Comunitatea Franceză. Din 250 de candidați admiși
         (o cifră stabilită de legiuitor), 216 obținuseră diploma de absolvire a învățământului secundar în străinătate. Aceasta înseamnă
         că numai 34 de candidați locali au putut începe studiile de medicină veterinară(82). Legiuitorul deduce următoarele concluzii(83):
      
      „Acest număr este în mare măsură insuficient. Dacă nu este luată nicio măsură, Comunitatea Franceză riscă să se confrunte
         cu un deficit de medici veterinari. Probabilitatea ca numărul insuficient de absolvenți să nu poată fi compensat de medici
         veterinari proveniți din alte țări este foarte ridicată, dată fiind limitarea existentă în alte țări. Este de la sine înțeles
         că un astfel de deficit este de natură să pună probleme serioase de sănătate publică”.
      
      116. În cadrul procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, Curtea solicită o evaluare aprofundată a riscului afirmat
         de statul membru care invocă protecția sănătății publice în sensul articolului 30 CE(84). Un criteriu similar de verificare aprofundată se aplică de asemenea în cauzele preliminare(85), deși stabilirea faptelor revine, desigur, în cele din urmă, instanței naționale.
      
      117. Având în vedere informațiile furnizate de Regatul Belgiei și conținute în dosar, evaluarea riscului care stă la baza justificării
         referitoare la protecția sănătății publice este, în opinia noastră, departe de a îndeplini criteriile solicitate.
      
      118. În primul rând, astfel cum arată observațiile scrise ale guvernului belgian, riscul unui deficit de medici veterinari pare
         a se datora sistemului instituit de însăși Comunitatea Franceză, în special prin reducerea numărului de studenți în vederea
         asigurării calității formării. Este (cel puțin) curios, pe plan conceptual, faptul că o măsură adoptată pentru a menține calitatea
         formării (un argument care a fost de altfel avansat pentru a justifica măsurile discriminatorii instituite) ar putea conduce
         în același timp guvernul belgian să invoce un eventual deficit de personal calificat în domeniul sănătății.
      
      119. În al doilea rând, potrivit elementelor de care dispune Curtea, potențiala problemă a cărei apariție este temută rezultă din
         combinarea (cel puțin) a următorilor factori: (i) un deficit de candidați care au obținut diploma de absolvire a învățământului
         secundar în Comunitatea Franceză, care doresc să devină medici veterinari și care sunt suficient de buni pentru a obține unul dintre cele 250 de locuri de studenți, în concurență cu alți candidați din
         Uniunea Europeană, și (ii) o prezumție că majoritatea studenților admiși la profilurile de științe veterinare fără a fi obținut
         diploma de absolvire a învățământului secundar în Comunitatea Franceză va reveni în mod automat în statul membru de origine
         după finalizarea studiilor. Dintre acești doi factori, punctul (i) pare că se sprijină într‑o oarecare măsură pe statistici(86), însă punctul (ii) este o simplă prezumție. Această prezumție postulează în mod specific că medicii veterinari care nu sunt
         belgieni se vor reîntoarce în general în statul membru (statele membre) de origine după absolvire, indiferent de perspectivele lor de angajare la nivel local. S‑ar putea crede că (în schimb), dacă ar exista un deficit de medici veterinari
         calificați în Belgia francofonă, acest lucru ar provoca o reacție (a pieței sau a autorităților publice) care ar face ca perspectivele
         de angajare la nivel local să fie mai atractive și ar încuraja medicii veterinari care nu sunt belgieni și care au absolvit
         de curând să își înceapă cariera în statul membru în care s‑au format din punct de vedere profesional.
      
      120. În al treilea rând, Comunitatea Franceză sau guvernul federal (sau ambele acționând coroborat)(87) dețin instrumentele de reglementare necesare pentru a face față unei potențiale probleme. Posibilele soluții menționate în
         documentele evocate în fața Curții includ adaptarea numărului de medici veterinari autorizați să obțină diploma de absolvire
         în fiecare an sau care sunt admiși în ciclul II (clinic) al profilurilor de medicină veterinară(88), cooperarea dintre instituțiile de învățământ secundar și facultăți pentru a adapta nivelul de învățământ preuniversitar
         pentru a se asigura că un număr suficient de resortisanți belgieni au nivelul necesar pentru a promova un concurs de un nivel
         corespunzător și introducerea unui an preparator pentru a pregăti mai bine candidații la medicină veterinară pentru învățământul
         universitar propriu‑zis(89).
      
      121. Cu siguranță, punerea în aplicare a acestor măsuri poate produce dificultăți de ordin practic. Totuși, jurisprudența este
         constantă în sensul că astfel de dificultăți nu pot justifica în sine o încălcare a libertăților garantate prin tratat(90).
      
      122. Pe de altă parte, Secția de legislație a Consiliului de Stat din Belgia a subliniat că experiența în ceea ce privește medicina
         veterinară nu se aplică în mod necesar altor profiluri. Astfel, în pofida cotei federale pentru studiile de kinetoterapie,
         numărul absolvenților acestui curs care doresc să își exercite profesia în Belgia pare să corespundă destul de exact necesităților
         profesiei, astfel cum sunt estimate de guvernul federal(91).
      
      123. În al patrulea rând, „cunoștințele dobândite de un student în timpul studiilor sale universitare nu îl consacră, în general,
         unei anumite piețe geografice a forței de muncă”(92). Nerezidenții care obțin o diplomă de absolvire în Comunitatea Franceză pot fi, așadar, încurajați, prin stimulente adecvate,
         să își înceapă cariera profesională în regiunea în care au urmat studiile.
      
      124. Aceleași observații se aplică mutatis mutandis celorlalte cursuri menționate în decretul contestat.
      
      125. În ceea ce privește justificarea întemeiată pe protecția sănătății publice, decretul pare să fi avut în special un caracter
         preventiv. În opinia noastră, criteriul proporționalității nu poate fi considerat îndeplinit, cu excepția cazului în care
         informațiile furnizate instanței de trimitere sunt mult mai solide decât cele transmise Curții(93). Criteriul proporționalității trebuie să fie aplicat cu vigilență deosebită în situațiile în care este aplicat un tratament
         discriminatoriu ca măsură de precauție împotriva a ceea ce este perceput ca o potențială viitoare problemă.
      
      126. Pornind de la informațiile de care dispune Curtea, concluzionăm că decretul contestat nu poate fi justificat prin faptul că
         numărul de studenți rezidenți care obțin o diplomă de absolvire în Comunitatea Franceză este prea mic pentru ca, pe termen
         lung, personalul medical calificat să fie suficient pentru a asigura calitatea sistemului sănătății publice din această Comunitate.
      
       Concluzii privind prima condiție cumulativă de la articolul 1 punctul 1° din decret
      127. În consecință, condiția privind reședința (indirect discriminatorie) de la articolul 1 punctul 1° din decret nu poate fi justificată
         prin niciunul dintre motivele invocate de Regatul Belgiei.
      
       A doua condiție cumulativă de la articolul 1 punctul 1° din decret
      128. Din câte cunoaștem, Curtea nu a statuat niciodată că o măsură direct discriminatorie pe motiv de cetățenie sau naționalitate,
         care încalcă articolul 12 CE, ar putea fi justificată(94). Am menționat anterior motivele pentru care considerăm că a doua condiție cumulativă din decretul în cauză este direct discriminatorie(95).
      
      129. Până în prezent, abordarea Curții pare logică. O discriminare directă pentru motive interzise prin tratat este într‑atât contrară
         însăși ideii unei Uniuni Europene, încât nu poate fi tolerată decât pentru motive foarte întemeiate. Potrivit unei jurisprudențe
         constante, o astfel de discriminare nu poate fi justificată decât în temeiul unor derogări expres prevăzute de tratat(96). Or, tratatul nu prevede o astfel de derogare de la interdicția generală a discriminării pe motiv de cetățenie sau naționalitate
         prevăzută la articolul 12 CE(97).
      
      130. Interdicția discriminării pe motiv de cetățenie sau naționalitate prezintă o imensă importanță simbolică. Astfel cum a subliniat
         în mod elocvent avocatul general Jacobs, „aceasta demonstrează faptul că Comunitatea nu este un simplu acord comercial între
         guvernele statelor membre, ci o întreprindere comună, la care toți cetățenii Europei sunt în măsură să participe ca indivizi.
         […] Acesta este aspectul de drept comunitar care se adresează individului în modul cel mai direct și care dezvoltă cel mai
         mult simțul identității comune și al destinului împărtășit fără de care «uniun[ea] tot mai strâns[ă] între națiunile Europei»,
         proclamată în preambulul tratatului, ar fi un slogan lipsit de sens”(98).
      
      131. Pentru ipoteza în care Curtea ar considera totuși posibil ca o discriminare directă pe motiv de cetățenie sau naționalitate,
         care intră în domeniul de aplicare al articolului 12 CE, să poată face obiectul unei justificări, facem trimitere la motivele
         (expuse mai sus) pentru care considerăm că prima condiție cumulativă, indirect discriminatorie, nu poate fi justificată. Aceste
         considerații se aplică a fortiori celei de a doua condiții cumulative a decretului, care este direct discriminatorie.
      
       Concluzii privind a doua condiție cumulativă de la articolul 1 punctul 1° din decret
      132. Prin urmare, dispozițiile articolului 1 punctul 1° din decret (potrivit cărora un resortisant belgian îndeplinește în mod automat cea de a doua condiție cumulativă prin faptul că are dreptul, indisociabil legat de cetățenia sa, de ședere permanentă în
         Belgia, în timp ce toți resortisanții care nu sunt belgieni, inclusiv toți ceilalți cetățeni ai UE, trebuie să îndeplinească
         unul dintre celelalte șapte criterii prevăzute de această dispoziție sau, în lipsa acestora, condițiile prevăzute de Directiva
         2004/38) nu pot fi justificate.
      
       Răspunsul la primele două întrebări
      133. Acceptarea restricțiilor instituite de Comunitatea Franceză ar permite statelor membre să își compartimenteze sistemele de
         învățământ superior(99). Prin urmare, Curtea ar trebui să fie extrem de prudentă în momentul în care este de acord ca accesul la învățământul superior
         să fie restrâns, chiar și prin măsuri indirect discriminatorii care îndeplinesc criteriul proporționalității (ceea ce, având
         în vedere elementele de care dispune Curtea, nu este cazul măsurilor belgiene). Aceasta nu ar trebui să accepte măsuri care
         discriminează în mod direct în acest temei și în acest scop.
      
      134. Prin urmare, concluzionăm că articolul 12 primul paragraf CE și articolul 18 alineatul (1) CE coroborate cu articolul 149
         alineatul (1) și alineatul (2) a doua liniuță și cu articolul 150 alineatul (2) a treia liniuță CE trebuie interpretate în
         sensul că se opun unor măsuri precum cele cuprinse în Decretul de stabilire a numărului de studenți la anumite profiluri ale
         ciclului I de studii din învățământul superior, adoptat de Comunitatea Franceză din Belgia.
      
       A treia întrebare
      135. A treia întrebare preliminară urmărește să se stabilească dacă răspunsul la prima întrebare ar fi diferit în cazul în care,
         ținând seama de prevederile articolului 149 alineatul (1) in fine CE și ale articolului 13 paragraful 2 litera c) din PIDESC(100), care include o obligație de standstill, Comunitatea Franceză ar opta pentru menținerea unui acces larg și democratic la un învățământ superior de calitate pentru
         populația acestei comunități.
      
      136. Curtea s‑a pronunțat în sensul că Pactul internațional privind drepturile civile și politice (PIDCP)(101) figurează printre instrumentele internaționale de protecție a drepturilor omului de care aceasta ține cont pentru aplicarea
         principiilor generale ale dreptului comunitar(102). Acest lucru trebuie, în opinia noastră, să fie valabil și pentru PIDESC, care, asemenea PIDCP, este obligatoriu pentru fiecare
         dintre statele membre(103).
      
      137. Instanța de trimitere observă în mod întemeiat că, în măsura în care prevede „introducerea progresivă a gratuității”, articolul
         13 paragraful 2 litera c) din PIDESC include o clauză de standstill.
      
      138. Potrivit Observației generale privind această dispoziție, interdicția discriminării, care este consacrată la articolul 2 paragraful
         2 din PIDESC, „nu face obiectul unei aplicări progresive și nici nu este dependentă de resursele disponibile: acesta se aplică
         fără rezerve și direct tuturor aspectelor legate de învățământ și este valabilă pentru toate motivele pe care dreptul internațional
         interzice întemeierea exercitării unei discriminări, indiferent de tipul acesteia”(104). De exemplu, Observația generală arată că „încălcările articolului 13 pot include: faptul de a adopta sau de a nu abroga
         dispoziții legislative care stabilesc în domeniul educației o discriminare împotriva persoanelor sau a grupurilor, întemeiată
         pe oricare dintre motivele pe care se interzice în mod expres întemeierea acesteia”(105). Articolul 2 paragraful 2 din PIDESC include „originea națională sau socială” printre motivele interzise.
      
      139. Articolul 13 din PIDESC este, în esență, o măsură care interzice discriminarea în ceea ce privește accesul la educație, atunci
         când această discriminare este întemeiată pe un motiv interzis. Este, așadar, inexplicabil că s‑a dorit întemeierea pe articolul
         13 paragraful 2 litera c) din PIDESC pentru a justifica o măsură care este în mod clar discriminatorie în temeiul unui criteriu
         interzis în mod explicit atât prin articolul 12 CE, cât și prin articolul 2 paragraful 2 din PIDESC(106). (Într‑adevăr, reclamanții din acțiunea principală s‑au întemeiat în parte pe articolul 13 din PIDESC pentru a ataca decretul
         în litigiu).
      
      140. În scopul asigurării exhaustivității, adăugăm că Observația generală privind articolul 13 paragraful 2 litera c) din PIDESC
         arată că, dacă „învățământul secundar «trebuie să fie generalizat și să devină accesibil tuturor», […] «învățământul superior
         trebuie să devină accesibil tuturor în deplină egalitate, în funcție de capacitatea fiecăruia». Potrivit articolului 13 paragraful
         2 litera c), învățământul superior nu trebuie să fie «generalizat»: trebuie doar să devină accesibil «în funcție de capacitatea
         fiecăruia». Aceste «capacități» ar trebui apreciate având în vedere toate cunoștințele și experiența persoanelor interesate”(107).
      
      141. În ceea ce privește articolul 149 alineatul (1) CE, reamintim că, deși acest articol prevede că statele membre rămân responsabile
         „față de conținutul învățământului și de organizarea sistemului educațional, precum și de diversitatea lor culturală și lingvistică”,
         Curtea a declarat în mod clar că respectivele condiții de acces la formarea profesională intră în domeniul de aplicare al
         tratatului(108). În plus, jurisprudența este constantă în sensul că, și în domeniile din afara domeniului de aplicare al tratatului (printre
         care se regăsesc unele aspecte legate de politica educației), competențele reținute de statele membre trebuie exercitate cu
         respectarea dreptului comunitar și, în special, a dispozițiilor tratatului privind libertatea de circulație și de ședere pe
         teritoriul statelor membre, astfel cum este conferită de articolul 18 alineatul (1) din Tratatul CE(109).
      
      142. Interdicția discriminării reprezintă într‑adevăr piatra de temelie a tratatului, tocmai pentru că lasă intactă autonomia de
         reglementare a statelor membre, cu condiția ca legislația acestora să se aplice în egală măsură atât resortisanților naționali,
         cât și celor străini. Principiul care stă la baza acestei idei este acela că toți cetățenii Uniunii trebuie tratați ca indivizi,
         indiferent de cetățenia lor(110). Expresia „acces egal și gratuit la educație pentru toți” înseamnă, prin urmare, exact ceea ce spune. Aceasta nu înseamnă
         „acces egal și gratuit la formare pentru toți resortisanții mei”.
      
      143. Este adevărat că problemele cu care se confruntă Comunitatea Franceză nu sunt neglijabile. Totuși, acestea nu trebuie soluționate
         cu ajutorul unui nou avatar al principiului „egalității celor care fac parte dintr‑un grup privilegiat”(111) (în speță, resortisanții belgieni), ci cu respectarea „statutului fundamental” al cetățeniei UE, prin garantarea unui acces
         egal la formare pentru toți cetățenii UE, indiferent de cetățenia lor.
      
      144. Prin urmare, răspunsul la primele două întrebări nu este invalidat de articolul 149 alineatul (1) in fine CE. O lectură corespunzătoare a articolului 13 paragraful 2 litera c) din PIDESC permite, dimpotrivă, confirmarea acesteia.
      
       Cererea privind limitarea în timp a efectului hotărârii
      145. În cazul în care Curtea ar interpreta articolul 12 CE în sensul că se opune unei legislații naționale cum este decretul în
         cauză, guvernul belgian solicită acesteia să limiteze efectele în timp ale hotărârii sale.
      
      146. În sprijinul cererii sale, guvernul belgian a invocat următoarele motive: impactul asupra finanțelor publice ale Comunității
         Franceze, faptul că decretul a fost conceput în mod specific pentru punerea în aplicare a jurisprudenței Curții și a legislației
         comunitare, faptul că s‑a considerat de către Comisie că sistemul putea fi justificabil și lipsa unei jurisprudențe relevante.
      
      147. Potrivit unei jurisprudențe constante, numai în mod excepțional Curtea poate considera necesar să limiteze posibilitatea oricărei
         persoane interesate de a invoca o dispoziție pe care a interpretat‑o. Atunci când limitează astfel efectele unei hotărâri,
         Curtea procedează în acest mod în aplicarea principiului general al securității juridice inerent ordinii juridice comunitare.
         Pentru a putea impune o astfel de limitare, trebuie întrunite două criterii esențiale: buna‑credință a celor care solicită
         o limitare a efectelor în timp ale hotărârii și riscul apariției unor consecințe grave(112).
      
      148. Mai precis, Curtea nu a limitat efectele în timp ale hotărârilor sale decât în împrejurări bine determinate, în cazul în care
         exista un risc de repercusiuni economice grave, cauzate mai ales de numărul mare de raporturi juridice constituite cu bună‑credință
         pe baza reglementării considerate ca fiind în mod legal în vigoare și în cazul în care reieșea că particularii și autoritățile
         naționale au fost determinate să adopte un comportament neconform reglementării comunitare ca urmare a unei incertitudini
         obiective și importante privind domeniul de aplicare al normelor comunitare, incertitudine la care contribuise eventual și
         comportamentul altor state membre sau al Comisiei. Implicațiile financiare care ar putea rezulta pentru un stat membru dintr‑o
         hotărâre preliminară nu justifică, prin ele însele, limitarea în timp a efectelor hotărârii(113).
      
      149. În speță, oricare ar fi valoarea celorlalte argumentele ale sale, Regatul Belgiei nu a furnizat Curții elemente care să demonstreze
         riscul unor repercusiuni economice grave.
      
      150. Prin urmare, în cazul în care Curtea consideră că articolul 12 CE se opune unei legislații naționale precum decretul în litigiu,
         nu va fi necesar să limiteze efectele în timp ale acestei hotărâri.
      
       Observație finală
      151. Am subliniat importanța pentru dezvoltarea Uniunii a liberei circulații a studenților întemeiate pe egalitate. Totuși, este
         la fel de adevărat că Uniunea Europeană nu trebuie să ignore problemele deosebit de reale ale statelor membre care primesc
         un număr mare de studenți din alte state membre(114).
      
      152. Protocolul privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității(115) prevede că o acțiune la nivel comunitar nu se justifică decât dacă „obiectivele acțiunii propuse [...] nu [pot] fi realizate
         într‑un mod satisfăcător prin acțiunea statelor membre în cadrul sistemului constituțional național și, în consecință, [pot]
         fi mai bine realizate printr‑o acțiune a Comunității”. Protocolul stabilește de asemenea liniile directoare următoare pentru
         a stabili dacă această condiție este îndeplinită: (i) problema examinată să prezinte aspecte transnaționale care nu pot fi
         rezolvate în mod satisfăcător prin acțiunea statelor membre, (ii) o acțiune realizată doar la nivel național sau lipsa unei
         acțiuni a Comunității să fie contrară cerințelor tratatului sau să lezeze grav, într‑un alt mod, interesele statelor membre,
         (iii) o acțiune realizată la nivel comunitar să prezinte avantaje evidente, ca urmare a dimensiunilor sau a efectelor acesteia,
         în raport cu o acțiune realizată la nivelul statelor membre.
      
      153. Invităm legiuitorul comunitar și statele membre să reflecteze la aplicarea acestor criterii în privința circulației studenților
         între statele membre(116).
      
      154. În sfârșit, amintim că unul dintre obiectivele Comunității enumerate la articolul 2 CE este de a promova solidaritatea dintre
         statele membre și că acestea din urmă au o obligație reciprocă de cooperare loială, în conformitate cu articolul 10 CE(117). Considerăm că aceste dispoziții sunt pertinente în speță. În cazul în care factorii lingvistici și diferențele de politică
         națională privind accesul la învățământul superior promovează un volum deosebit de ridicat de mobilitate studențească, ce
         provoacă dificultăți reale statului membru gazdă, revine cu certitudine statului membru gazdă și statului membru de origine să negocieze în mod activ o soluție care să fie conformă cu tratatul.
      
       Concluzie
      155. În consecință, întrebările adresate de Cour constitutionnelle (Belgia) impun, în opinia noastră, următoarele răspunsuri:
      
      „Întrebările 1 și 2
      Articolul 12 primul paragraf CE și articolul 18 alineatul (1) CE coroborate cu articolul 149 alineatul (1) și alineatul (2)
         a doua liniuță CE și cu articolul 150 alineatul (2) a treia liniuță CE trebuie interpretate în sensul că se opun unor măsuri
         precum cele cuprinse în Decretul de stabilire a numărului de studenți la anumite profiluri ale ciclului I de studii din învățământul
         superior, adoptat de Comunitatea Franceză din Belgia.
      
      Întrebarea 3 
      Răspunsul la primele două întrebări nu este afectat de luarea în considerare a articolului 149 alineatul (1) in fine CE și a articolului 13 paragraful 2 litera c) din Pactul internațional privind drepturile economice, sociale și culturale.”
      
      1 –	Limba originală: engleza.
      
      2 –	Pentru un memento istoric, a se vedea punctele 37-47 din Concluziile avocatului general Ruiz‑Jarabo Colomer prezentate
         în cauzele conexate Morgan și Bucher (Hotărârea din 23 octombrie 2007, C‑11/06 și C‑12/06, Rep., p. I‑9161). Miniștrii responsabili
         cu învățământul superior din cele 46 de țări ale procesului de la Bologna au declarat recent mobilitatea ca fiind „marca distinctivă
         a spațiului european al învățământului superior” și au solicitat „fiecărei țări să crească mobilitatea”. Comunicatul Conferinței
         miniștrilor europeni responsabili cu învățământul superior, Leuven și Louvain‑la‑Neuve, 28 și 29 aprilie 2009, punctul 18
         (disponibil la adresa http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/675&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en).
      
      3 –	Moniteur belge din 6 iulie 2006, p. 34 055. Decretul a fost modificat ultima dată prin Decretul de stabilire a condițiilor de obținere a
         diplomei de licență în profesia de moașă și a diplomei de licență în profesia de infirmier, de promovare a mobilității studenților
         și cu privire la diferite măsuri în domeniul învãțãmântului superior (Décret fixant des conditions d’obtention des diplômes
         de bachelier sage‑femme et de bachelier en soins infirmiers, renforçant la mobilité étudiante et portant diverses mesures
         en matière d’enseignement supérieur) din 18 iulie 2008, (Moniteur belge din 10 septembrie 2008, p. 47 115). Prezentele concluzii au ca obiect versiunea inițială a decretului, vizată în decizia
         de trimitere. Decretele sunt instrumentele prin care cele trei Comunități din Belgia, precum și Regiunile Flamandă și Valonă
         își exercită competențele legislative. Acestea au putere de lege de același rang cu legile federale. A se vedea articolul
         127 alineatul 2, articolul 128 alineatul 2, articolul 129 alineatul 2, articolul 130 alineatul 2 și articolul 134 al doilea
         paragraf din Constituția belgiană, articolul 19 alineatul 2 din Legea specială privind reformele instituționale (Loi spéciale
         de réformes institutionnelles) din 8 august 1980, (Moniteur Belge din 15 august 1980), și Concluziile noastre prezentate în cauza Gouvernement de la Communauté française și Gouvernement wallon
         (Hotărârea din 1 aprilie 2008, C‑212/06, Rep., p. I‑1683, punctele 4-7).
      
      4 –	Adoptat și deschis spre semnare, ratificare și aderare de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite prin Rezoluția
         2200 A (XXI) din 16 decembrie 1966, pactul a intrat în vigoare la 3 ianuarie 1976, potrivit dispozițiilor articolului 27.
      
      5 –	Această notă nu privește versiunea în limba română a concluziilor.
      
      6 –      Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulație și
         ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora, de modificare a Regulamentului
         (CEE) nr. 1612/68 și de abrogare a Directivelor 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE,
         90/365/CEE și 93/96/CEE (versiune rectificată publicată în JO 2004, L 229, pagina 35, Ediție specială, 05/vol. 7, p. 56).
      
      7 –	La aceeași dată, Comisia a transmis de asemenea o scrisoare de punere în întârziere a Republicii Austria pentru nerespectarea
         Hotărârii pronunțate de Curte în cauza Comisia/Austria (Hotărârea din 7 iulie 2005, C‑147/03, Rec., p. I‑5969). Această procedură
         a fost de asemenea suspendată.
      
      8 –	Hotărârea din 13 februarie 1985, Gravier (293/83, Rec., p. 593, punctul 25), Hotărârea din 27 septembrie 1988, Comisia/Belgia
         (42/87, Rec., p. 5445, punctele 7 și 8), Hotărârea din 1 iulie 2004, Comisia/Belgia (C‑65/03, Rec., p. I‑6427, punctul 25),
         Hotărârea Comisia/Austria, citată la nota de subsol 7, punctul 32, și Hotărârea din 11 ianuarie 2007, Lyyski (C‑40/05, Rep.,
         p. I‑99, punctul 28).
      
      9 –	Hotărârea Comisia/Belgia, citată la nota de subsol 8, punctul 25.
      
      10 –	Hotărârea Comisia/Austria, citată la nota de subsol 7, punctul 33, și Hotărârea Lyyski, citată la nota de subsol 8, punctul
         29. Abordarea Curții în Hotărârea din 2 februarie 1988, Blaizot (24/86, Rec., p. 379, punctele 15-20) pare să fi fost mai
         restrictivă. Astfel, Curtea a statuat că învățământul universitar este un învățământ „profesional” în măsura în care pregătește
         sau conferă o aptitudine specială pentru calificarea într‑o anumită profesie, meserie sau funcție. Curtea a considerat că
         „acest lucru este valabil nu numai în cazul în care examenul de absolvire conferă calificarea imediată pentru exercitarea
         unei anumite profesii, meserii sau funcții ce presupune această calificare, dar și în măsura în care aceste studii conferă
         o aptitudine specială, și anume în cazurile în care studentul are nevoie de cunoștințe dobândite pentru exercitarea unei profesii,
         a unei meserii sau a unei funcții, chiar și în cazul în care dobândirea acestor cunoștințe nu este impusă, în vederea acestei
         exercitări, de acte cu putere de lege sau acte administrative”. Curtea a concluzionat că, în general, studiile universitare
         îndeplinesc aceste criterii. „Singurele excepții sunt anumite cicluri de studii care, ca urmare a caracteristicilor speciale,
         se adresează persoanelor care doresc să își aprofundeze cunoștințele generale mai degrabă decât să acceadă la viața profesională”.
         În orice caz, cursurile la care se face referire în speță sunt în mod clar cursuri de formare profesională.
      
      11 –	A se vedea punctul 78 de mai jos.
      
      12 –	A se vedea punctul 12 de mai sus.
      
      13 –	A se vedea de asemenea lucrările pregătitoare ale decretului: Doc. Parl., Parlement de la Communauté française, 2005/06,
         nr. 263/1, p. 16-17; ibid., nr. 263/3, p. 18, și avizul Secției de legislație a Consiliului de Stat din Belgia, Doc. parl., Parlement de la Communauté
         française, 2005/06, nr. 263/1, p. 50.
      
      14 –	Articolul 16 din Directiva 2004/38.
      
      15 –	A se vedea punctul 28 de mai sus. 
      
      16 –	Hotărârea din 16 decembrie 2008, Arcelor Atlantique et Lorraine și alții (C‑127/07, nepublicată încă în Repertoriu, punctul
         23 și jurisprudența citată). Hotărârea din 23 aprilie 2009, Rüffler (C‑544/07, nepublicată încă în Repertoriu, punctul 59),
         reamintește definiția clasică în contextul specific al discriminării prevăzute la articolul 12 CE. 
      
      17 –	A se vedea, într‑un sens similar, Concluziile avocatului general Van Gerven prezentate în cauza, Roberts (Hotărârea din
         9 noiembrie 1993, C‑132/92, Rec., p. I‑5579), punctele 12-14.
      
      18 –	Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2006 privind punerea în aplicare a principiului
         egalității de șanse și al egalității de tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă (reformă)
         (JO 2006, L 204, p. 23, Ediție specială, 05/vol. 8, p. 262).
      
      19 –	Directiva 2000/43/CE a Consiliului din 29 iunie 2000 de punere în aplicare a principiului egalității de tratament între
         persoane, fără deosebire de rasă sau de origine etnică (JO 2000, L 180, p. 22, Ediție specială, 20/vol. 1, p. 19).
      
      20 –	Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament
         în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă (JO 2000, L 303, p. 16, Ediție specială, 05/vol. 6, p. 7).
      
      21 –	Articolul 2 alineatul (1) litera (a) din Directiva privind discriminarea pe motiv de sex, articolul 2 alineatul (2) litera
         (a) din Directiva privind discriminarea rasială și articolul 2 alineatul (2) litera (a) din Directiva‑cadru privind egalitatea
         de tratament.
      
      22 –	Articolul 2 alineatul (1) litera (b) din Directiva privind discriminarea pe motiv de sex, articolul 2 alineatul (2) litera
         (b) din Directiva privind discriminarea rasială și articolul 2 alineatul (2) litera (b) din Directiva‑cadru privind egalitatea
         de tratament.
      
      23 –	A se vedea Hotărârea din 1 iulie 2004, Comisia/Belgia, citată la nota de subsol 8, punctul 28 (sublinierea noastră) și
         jurisprudența citată; pentru articolul 39 alineatul (2) CE, a se vedea Hotărârea din 11 septembrie 2008, Petersen (C‑228/07,
         Rep., p. I‑6989, punctul 53 și jurisprudența citată). 
      
      24 –	Hotărârea Petersen, citată la nota de subsol 23, punctul 54 și jurisprudența citată.
      
      25 –	Hotărârea din 8 aprilie 1976, Defrenne (43/75, Rec., p. 455, punctul 18). În ceea ce privește această distincție, cu privire
         la care Curtea a părut să sugereze că poate fi comparată cu diferența dintre efectul direct și absența efectului direct, a
         se vedea observațiile avocatului general Warner din Concluziile prezentate în cauza Worringham și Humphreys (Hotărârea din
         11 martie 1981, 69/80, Rec., p. 767, p. 802 și 803).
      
      26 –	A se vedea, într‑un sens similar, E. Ellis, „EU Anti‑Discrimination Law” (2005), p. 89 și 90. A se vedea, de asemenea,
         Concluziile prezentate în cauza Burton (Hotărârea din 16 februarie 1982, 19/81, Rec., p. 554, punctul 2.6), în care avocatul
         general VerLoren van Themaat a susținut că Hotărârea din 13 martie 1981, Jenkins (96/80, Rec., p. 911), arătase că distincția
         dintre discriminarea directă și discriminarea indirectă efectuată în a doua Hotărâre Defrenne, și care este importantă pentru
         a se stabili dacă articolul 119 este sau nu este direct aplicabil, nu coincide cu o diferență de conținut între discriminarea
         directă sau formală, pe de o parte, și discriminarea indirectă sau materială, pe de altă parte.
      
      27 –	Hotărârea din 8 noiembrie 1990, Dekker (C‑177/88, Rec., p. I‑3941, punctele 10 și 12).
      
      28 –	Hotãrârea din 15 noiembrie 1990, Handels– og Kontorfunktionærernes Forbund (C‑179/88, Rec., p. I‑3979, punctul 13), Hotărârea
         din 5 mai 1994, Habermann‑Beltermann (C‑421/92, Rec., p. I‑1657, punctul 15), Hotărârea din 14 iulie 1994, Webb (C‑32/93,
         Rec., p. I‑3567, punctul 19), Hotărârea din 3 februarie 2000, Mahlburg (C‑207/98, Rec., p. I‑549, punctul 20).
      
      29 –	Hotărâre din 7 decembrie 2000 (C‑79/99, Rec., p. I‑10997, punctul 33, sublinierea noastră). 
      
      30 –	A se vedea de asemenea C. Barnard, „EC Employment Law” (ediția a 3‑a 2006), p. 321, care se referă la o decizie a House
         of Lords în cauza James împotriva Eastleigh Borough Council [1990] 3 WLR 55, care a adoptat criteriul „factorului determinant”
         (în limba engleză, „testul «but for»”).
      
      31 –	Hotărâre citată la nota de subsol 27, punctele 10, 12 și 14.
      
      32 –	A se vedea Hotărârea din 16 ianuarie 2003, Comisia/Italia (C‑388/01, Rec., p. I‑721, punctul 14 și jurisprudența citată),
         și Hotărârea din 15 martie 2005, Bidar (C‑209/03, Rec., p. I‑2119, punctul 53). A se vedea de asemenea, în această privință,
         de exemplu, Hotărârea din 18 iulie 2007, Hartmann (C‑212/05, Rep., p. I‑6303, punctele 30 și 31), și Hotărârea Petersen, citată
         la nota de subsol 23, punctele 54 și 55.
      
      33 –	A se vedea punctele 38 și 39 de mai sus.
      
      34 –	A se vedea punctul 33 din Concluziile avocatului general Jacobs prezentate în cauza Schnorbus, citată la nota de subsol
         29. În acea cauză, în cazul în care numărul de cereri de admitere la un stagiu juridic în Germania depășea, la o anumită dată,
         numărul disponibil de locuri rezervate formării, admiterea putea fi amânată pentru o perioadă de până la 12 luni, cu excepția
         cazului în care împrejurări ce constituie circumstanțe excepționale, cum ar fi îndeplinirea serviciului militar obligatoriu,
         pledau împotriva amânării. Avocatul general a considerat în mod întemeiat că acest fapt conducea la o discriminare indirectă
         pe motiv de sex. În dreptul german în vigoare la acea dată, femeile nu puteau beneficia de prioritate în temeiul normei în
         cauză, în timp ce majoritatea covârșitoare a bărbaților putea beneficia, întrucât criteriul folosit – îndeplinirea serviciului militar obligatoriu – se referea la o
         obligație impusă prin lege tuturor bărbaților și numai bărbaților. Întrucât anumiți bărbați nu efectuau serviciul militar
         obligatoriu și, prin urmare, nu beneficiau (la fel ca femeile) de nicio prioritate la admitere, categoria persoanelor avantajate
         (care beneficiau de prioritate, întrucât efectuaseră serviciul militar obligatoriu) nu coincidea exact cu cea a persoanelor
         diferențiate exclusiv pe baza unei clasificări interzise (sexul, în speță bărbații).
      
      35 –	Criteriul „factorului determinant” este în general aplicat mai curând persoanei discriminate decât celei avantajate; în
         speță, varianta inversă este, mutatis mutandis, în egală măsură adevărată, chiar dacă expresia poate părea mai stângace: dacă nu ar exista factorul determinant că nu este
         resortisant belgian, studentul B ar putea de asemenea să invoce cetățenia sa pentru a se prevala de dreptul de ședere permanentă
         în Belgia și ar îndeplini de asemenea în mod automat a doua condiție cumulativă.
      
      36 –	Avizul Secției de legislație a Consiliului de Stat din Belgia, Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2005/06,
         nr. 263/1, p. 50. Consiliul de Stat a atras de asemenea atenția asupra articolului 3 paragraful 2 și asupra articolului 7
         paragraful 2 din proiectul de decret, potrivit cărora restricțiile în cauză încetau să mai fie aplicabile atunci când orice
         restricție privind accesul ar fi fost eliminată, în Franța, pentru studii similare. Consiliul de Stat observă în această privință
         următoarele: „Este astfel formulată din nou o condiție care seamănă foarte mult cu criteriul cetățeniei, prin faptul că sunt direct vizați studenții de cetățenie franceză” (sublinierea noastră). Aceste dispoziții nu se mai regăsesc în versiunea finală adoptată a decretului. 
      
      37 –	Această persoană trebuia să aibă reședința obișnuită în Anglia sau în Țara Galilor în prima zi a primului an universitar
         al cursurilor și trebuia să fi locuit în Regatul Unit sau în insule o perioadă de trei ani înainte de această dată, fără ca
         cei trei ani să poată include anii petrecuți în Regatul Unit în calitate de student.
      
      38 –	Hotărâre citată la nota de subsol 32, punctele 14-18.
      
      39 –	De exemplu, dacă ar fi urmat cursurile învățământului secundar în Austria, copilul britanic din părinți britanici care
         au lucrat în Austria în ultimii zece ani nu ar fi avut dreptul la un împrumut pentru studenți pentru a-și asigura întreținerea
         la data înscrierii la Universitatea din Cambridge.
      
      40 –	Hotărâre citată la nota de subsol 32, punctele 61 și 62.
      
      41 –	A se vedea punctul 36 de mai sus.
      
      42 –	A se vedea punctele 45-48 de mai sus.
      
      43 –	A se vedea punctele 128 și 131 de mai jos. 
      
      44 –	Hotărâre citată la nota de subsol 32, punctele 57-59. A se vedea în general pentru reședință ca alternativă potențial justificabilă
         a cetățeniei: G. Davies, „Any Place I Hang My Hat? or: Residence is the New Nationality”, în European Law Journal, 2005, p. 43-56.
      
      45 –	Hotărâre citată la nota de subsol 32, punctul 56, cu referire la Hotărârea din 20 septembrie 2001, Grzelczyk (C‑184/99,
         Rec., p. I‑6193, punctul 44).
      
      46 –	Hotărârea Bidar, punctele 56 și 57.
      
      47 –	A se vedea Hotărârea Comisia/Austria, citată la nota de subsol 7, punctul 70.
      
      48 –	A se vedea Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2005/06, nr. 263/1, p. 54, în care Secția de legislație a
         Consiliului de Stat din Belgia a atras atenția guvernului Comunității Franceze în mod precis asupra acestui aspect. 
      
      49 –	A se vedea Hotărârea din 16 decembrie 2008, Huber (C‑524/06, nepublicată încă în Repertoriu, punctul 75 și jurisprudența
         citată).
      
      50 –	Hotărârea Comisia/Austria, citată la nota de subsol 7, punctul 63 și jurisprudența citată.
      
      51 –	Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2005/06, nr. 263/1, p. 12 și 13.
      
      52 –	Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2005/06, nr. 263/1, p. 9.
      
      53 –	A se vedea punctele 114-126 de mai jos. 
      
      54 –	Hotărârea din 17 martie 2005, Kranemann (C‑109/04, Rec., p. I‑2421, punctul 34 și jurisprudența citatã). Expresia raisons
         impérieuses d’intérêt général, pe care Curtea o folosește în mod constant în limba francezã, a fost tradusã în diverse moduri
         în limba englezã. Considerãm cã overriding reasons in the public interest” reprezintă traducerea care reflectă cel mai bine
         sensul acesteia. Aceasta a fost utilizată recent, de exemplu, în cauza Comisia/Italia (Hotărârea din 26 martie 2009, C‑326/07,
         nepublicată încă în Repertoriu, punctul 41).
      
      55 –	Hotărârea din 28 aprilie 1998, Kohll (C‑158/96, Rec., p. I‑1931, punctul 41), și Hotărârea din 12 iulie 2001, Vanbraekel
         (C‑368/98, Rec., p. I‑5363, punctul 47).
      
      56 –	Concluziile avocatului general Jacobs prezentate în cauza Comisia/Austria, citată la nota de subsol 7, punctul 31; a se
         vedea de asemenea punctele 33-35, pentru motivele pentru care învățământul superior diferă substanțial de sistemele naționale
         de securitate socială (cel mai evident fiind acela că nu este vorba despre un serviciu în sensul articolului 49 CE: a se vedea
         în această privință Hotărârea din 27 septembrie 1982, Humbel (263/86, Rec., p. 5365, punctele 17, 18 și 19), și Hotărârea
         din 7 decembrie 1993, Wirth (C‑109/92, Rec., p. I‑6447, punctele 15-19).
      
      57 –	Concluziile avocatului general Jacobs prezentate în cauza Comisia/Austria, citată la nota de subsol 7, punctul 46.
      
      58 –	Directiva 93/96/CEE a Consiliului din 29 octombrie 1993 privind dreptul de ședere al persoanelor aflate la studii (JO L 317,
         p. 59).
      
      59 –	Hotărâre citată la nota de subsol 45, punctul 44.
      
      60 –	Concluziile avocatului general Jacobs prezentate în cauza Comisia/Austria, citată la nota de subsol 7, punctul 36.
      
      61 –	Hotărârea Comisia/Austria, citată la nota de subsol 7, punctul 45 și jurisprudența citată. 
      
      62 –	A se vedea Hotărârea Comisia/Austria, citată la nota de subsol 7, punctul 70, și (în aceeași ordine de idei) Concluziile
         avocatului general Jacobs, punctul 41. Curtea a declarat în mod clar că intențiile care au putut determina un lucrător dintr‑un
         stat membru să își caute un loc de muncă în alt stat membru sunt irelevante în ceea ce privește dreptul său de intrare și
         de ședere pe teritoriul acestui din urmă stat, cu condiția ca acesta să exercite sau să dorească să exercite aici o activitate
         reală și efectivă (Hotărârea din 23 martie 1982, Levin (53/81, Rec., p. 1035, punctul 23), și Hotărârea din 23 septembrie
         2003, Akrich (C‑109/01, Rec., p. I‑9607, punctul 55).
      
      63 –	Concluziile avocatului general Jacobs prezentate în cauza Comisia/Austria, citată la nota de subsol 7, punctul 29. A se
         vedea în această privință declarațiile domnului Rémy, director al studiilor paramedicale și pedagogice la Haute École provinciale
         du Hainaut occidental, care a subliniat consecințele benefice ale prezenței studenților străini: „Prezența masivă a studenților
         francezi ne‑a permis să ne extindem perspectivele. O întreagă serie de proiecte este dezvoltată datorită succesului cursurilor
         noastre de kinetoterapie și de ergoterapie, care ne asigură o bună finanțare, de exemplu, în termeni de cercetare și de instruire
         continuă. Din păcate, toate acestea vor dispărea” („C’est une vraie catastrophe pour notre école”, La Libre, 3 februarie 2006).
      
      64 –	Concluziile avocatului general Geelhoed prezentate în cauza Bidar, citată la nota de subsol 32, punctul 65. În aceeași
         ordine de idei, a se vedea Concluziile avocatului general Slynn prezentate în cauza Gravier, citată la nota de subsol 8, p. 604.
      
      65 –	Aceeași observație figurează în Avis du Corps interfédéral de l’inspection des finances din 31 ianuarie 2006, care este inclus în dosarul procedurii în fața Curții, p. 5.
      
      66 –	Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2005/06, nr. 263/1, p. 9. A se vedea punctul 87 de mai sus.
      
      67 –	Hotărârea Lyyski, citată la nota de subsol 8, punctul 39.
      
      68 –	Hotărârea din 13 noiembrie 2003, Neri (C‑153/02, Rec., p. I‑13555, punctul 46).
      
      69 –	Ibidem.
      
      70 –	Potrivit comentariilor atașate la datele statistice cuprinse în documentele prezentate Curții, creșterea numărului de studenți
         care dețin o diplomă de învățământ secundar obținută în străinătate este determinată exclusiv de două cursuri: „kinetoterapie
         și recuperare” și „medicină veterinară”.
      
      71 –	A se vedea, prin analogie, Concluziile avocatului general Jacobs prezentate în cauza Comisia/Austria, citată la nota de
         subsol 7, punctul 30.
      
      72 –	Hotărârea Comisia/Austria, citată la nota de subsol 7, punctul 61. A se vedea de asemenea Concluziile avocatului general
         Jacobs, punctul 52.
      
      73 –	Hotărârea din 6 iunie 2002, Ricordi (C‑360/00, Rec., p. I‑5089, punctul 31).
      
      74 –	Hotărârea Grzelczyk, citată la nota de subsol 45, punctul 31, și Hotărârea Comisia/Austria, citată la nota de subsol 7,
         punctul 45 și jurisprudența citată.
      
      75 –	Hotărârea din 20 octombrie 2005, Comisia/Suedia (C‑111/03, Rec., p. I‑8789, punctul 66 și jurisprudența citată).
      
      76 –	A se vedea punctele 151-153 de mai jos.
      
      77 –	A se vedea, în același sens, Concluziile avocatului general Jacobs prezentate în cauza Comisia/Austria, citată la nota
         de subsol 7, punctul 53.
      
      78 –	În special Republica Austria, în cauza Comisia/Austria, citată la nota de subsol 7.
      
      79 –	Potrivit statisticilor OCDE pentru 2006 (disponibile pe internet la adresa www.oecd.org), Belgia avea la acea dată 40 607
         studenți care nu erau belgieni la o populație totală de 10 511 382 de locuitori (și anume un raport de 1 la 258,8). Prin comparație,
         Danemarca avea 19 123 de studenți care nu erau danezi la o populație totală de 5 427 459 de locuitori (un raport de 1 la 283,8),
         Suedia avea 41 410 studenți care nu erau suedezi la o populație totală de 9 047 752 de locuitori (un raport de 1 la 218,4);
         în ceea ce privește Regatul Unit, acesta avea 418 353 de studenți la o populație totală de 60 412 870 de locuitori (un raport
         de 1 la 144,4). Având în vedere numărul mare de programe de studii în limba engleză, această din urmă cifră nu este deloc
         surprinzătoare. Totuși, este imposibil să se afirme în ce proporție acești studenți străini sunt resortisanți ai unei țări
         care nu este membră a UE, pentru care este posibil în mod legal să fie restricționat accesul la învățământul superior.
      
      80 –	Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2005/06, nr. 263/1, p. 9.
      
      81 –	A se vedea punctul 105 de mai sus și Hotărârea Comisia/Austria, citată la nota de subsol 7, punctul 61.
      
      82 –	Observăm că, și dacă toți cei 192 de candidați care au obținut diploma de învățământ secundar în Comunitatea Franceză ar
         fi fost declarați admiși, acest fapt nu ar fi fost în orice caz suficient pentru a acoperi cele 250 de locuri disponibile.
      
      83 –	Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2005/06, nr. 263/1, p. 5.
      
      84 –	A se vedea, de exemplu, Hotărârea din 12 martie 1987, Comisia/Germania (178/84, Rec., p. 1227), Hotărârea din 5 februarie
         2004, Comisia/Franța (C‑24/00, Rec., p. I‑1277, punctul 54), și Hotărârea din 23 septembrie 2004, Comisia/Danemarca (C‑192/01,
         Rec., p. I‑9693, punctul 47).
      
      85 –	A se vedea, de exemplu, Hotărârea din 11 decembrie 2003, Deutscher Apothekerverband, (C‑322/01, Rec., p. I‑14887, punctele
         112-124).
      
      86 –	A se vedea cifrele citate la punctul 115 și la nota de subsol 82.
      
      87 –	În ședință, reclamanții au susținut că sănătatea publică nu era, în fapt, de competența Comunității Franceze, ci a guvernului
         federal și că procedurile de drept constituțional belgian impuse pentru a adopta o măsură de protecție a sănătății publice
         nu au fost urmate. Acesta este un aspect care va trebui soluționat de instanța de trimitere.
      
      88 –	Aparent, concursul de admitere la studii veterinare care a cauzat probleme a fost organizat în mare parte din cauza numărului
         prea mare de studenți din ciclul II de studii: Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2005/06, nr. 263/1, p. 5
         și 6.
      
      89 –	Astfel cum a lăsat să se înțeleagă domnul Claude Ancion, membru al Parlamentului Comunității Franceze, într‑o întrebare
         adresată ministrului învățământului superior, cercetării științifice și relațiilor internaționale: Compte rendu intégral, Parlement de la Communauté française, 2004/05, 13 octombrie 2005, p. 53 (se face referire la această întrebare și la răspunsul
         ministrului în lucrările pregătitoare ale decretului: Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2005/06, nr. 263/1,
         p. 9, și nota de subsol 13). 
      
      90 –	Hotărârea din 27 noiembrie 2008, Papillon (C‑418/07, Rec., p. I‑8947, punctul 54 și jurisprudența citată). Acest fapt se
         aplică de asemenea și în cazul dificultăților financiare pe care statul membru trebuie să le depășească prin adoptarea unor
         măsuri corespunzătoare: a se vedea Hotărârea din 10 iulie 1990, Comisia/Belgia (C‑42/89, Rec., p. I‑2821, punctul 24).
      
      91 –	Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2005/06, nr. 263/1, p. 53 și 56. Ultimele date EUROSTAT disponibile (2007)
         arată că Belgia are, ca medie națională, 242,7 kinetoterapeuți la 100 000 de locuitori. Regiunea Valonă are 268 de kinetoterapeuți
         la 100 000 de locuitori (această cifră se ridică chiar la 416,9 kinetoterapeuți la 100 000 de locuitori în Brabantul Valon).
         Regiunea Bruxelles‑Capitală are 218,1 kinetoterapeuți la 100 000 de locuitori. Aceste cifre trebuie comparate cu media națională
         de 104 kinetoterapeuți la 100 000 de locuitori în Franța și de 103 kinetoterapeuți la 100 000 de locuitori în Germania (date
         EUROSTAT 2006). Ministrul sănătății a arătat că respectivul concurs organizat la finalizarea cursurilor de kinetoterapie (care
         permite kinetoterapeuților să obțină un număr de înregistrare de la Institutul național belgian de asigurări de sănătate și
         invaliditate, pe baza căruia pacienții pot fi rambursați de casele de asigurări de sănătate) va trebui eliminat, pentru a
         fi eventual înlocuit cu un examen la începutul studiilor: Note de Politique Générale de la Vice‑première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Doc. parl., Chambre, 2008/09, nr. 1529/5, p. 16.
      
      92 –	Hotărârea Bidar, citată la nota de subsol 32, punctul 58.
      
      93 –	A se vedea, prin analogie, Concluziile avocatului general Jacobs prezentate în cauza Comisia/Austria, citată la nota de
         subsol 7, punctul 51.
      
      94 –	Pentru cauzele în care Curtea, constatând că a existat o discriminare directă pe motiv de cetățenie sau naționalitate,
         nu a examinat eventualele justificări ale acestei discriminări, a se vedea, de exemplu, Hotărârea Gravier, citată la nota
         de subsol 8, punctele 15, 25 și 26, Hotărârea din 2 februarie 1989, Cowan (186/87, Rec., p. 195, punctul 10), și Hotărârea
         din 20 octombrie 1993, Phil Collins și alții (C‑92/92 și C‑326/92, Rec., p. I‑5145, punctele 32 și 33). Avocatul general Kokott
         a observat în mod întemeiat, în Concluziile sale prezentate în cauza Wood (Hotărârea din 5 iunie 2008, C‑164/07, Rep., p. I‑4143),
         punctul 42 și nota de subsol 11, că, deși este îndoielnic faptul că o reglementare națională care operează o discriminare
         directă pe motiv de cetățenie sau naționalitate poate fi justificată, un anumit număr de hotărâri pare să ia în considerare
         posibilitatea teoretică de a justifica discriminările directe (de exemplu, Hotărârea Ricordi, citată la nota de subsol 73,
         punctul 33, Hotărârea din 2 octombrie 1997, Saldanha și MTS (C‑122/96, Rec., p. 5325, punctul 26 și următoarele), și Hotărârea
         din 20 martie 1997, Hayes (C‑323/95, Rec. p. I‑1711, punctul 24).
      
      95 –	A se vedea punctele 64-76 de mai sus.
      
      96 –	A se vedea, de exemplu, derogarea de la libera circulație a lucrătorilor prevăzută la articolul 39 alineatul (4) CE (încadrarea
         în administrația publică) și derogarea de la libertatea de stabilire prevăzută la articolul 45 CE (exercitarea autorității
         publice), care sunt, ambele, după cum se știe, de strictă interpretare (a se vedea de asemenea Hotărârea Comisia/Germania
         (C‑490/04, Rec., p. I‑6095, punctul 86 și jurisprudența citată).
      
      97 –	A se vedea Hotărârea din 12 mai 1998, Martínez Sala (C‑85/96, Rec., p. I‑2691, punctul 64), în care Curtea a statuat că:
         „Întrucât tratamentul inegal în cauză intră astfel în sfera de aplicare a tratatului, acesta nu poate fi considerat justificat.
         Astfel, este vorba despre o discriminare exercitată în mod direct pe motivul cetățeniei reclamantei”. Este adevărat că a fost
         adăugat de Curte că, „pe de altă parte, niciun element care să justifice un astfel de tratament inegal nu a fost invocat în
         fața Curții”. Însă vedem aici, mai degrabă, o reflecție ulterioară, care nu modifică cu nimic implicațiile evidente ale declarației
         făcute prima dată. 
      
      98 –	Concluziile prezentate în cauza Phil Collins și alții, citată la nota de subsol 94, punctul 11.
      
      99 –	A se vedea, prin analogie, Concluziile avocatului general Jacobs prezentate în cauza Comisia/Austria, citată la nota de
         subsol 7, punctul 53.
      
      100 –	A se vedea nota de subsol 4.
      
      101 –	Adoptat și deschis spre semnare, ratificare și aderare de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite în Rezoluția
         2200 A (XXI) din 16 decembrie 1966, a intrat în vigoare la 23 martie 1976, în conformitate cu dispozițiile articolului 49.
      
      102 –	A se vedea Hotărârea din 4 februarie 2008, Dynamic Medien (C‑244/06, Rep., p. I‑505, punctul 39), și Hotărârea din 27 iunie
         2006, Parlamentul European/Consiliul (C‑540/03, Rec., p. I‑5769, punctul 37 și jurisprudența citată).
      
      103 –	A se vedea, prin analogie, Hotărârea Parlamentul European/Consiliul, citată la nota de subsol 102, punctul 37.
      
      104 –	Observație generală privind dreptul la educație (articolul 13), E/C.12/1999/10 („E/C.12/1999/10”), punctul 31 (a se vedea
         de asemenea punctul 43).
      
      105 –	E/C.12/1999/10, punctul 59.
      
      106 –	În ceea ce privește PIDESC, trebuie notat că guvernul belgian a făcut următoarea declarație interpretativă: „În ceea ce
         privește articolul 2 paragraful 2, guvernul belgian interpretează nediscriminarea întemeiată pe originea națională în sensul
         că nu implică în mod necesar obligația statelor de a garanta din oficiu cetățenilor străini aceleași drepturi precum propriilor
         cetățeni. Acest concept trebuie înțeles în sensul că vizează eliminarea oricărui comportament arbitrar, însă nu și a diferențelor
         de tratament întemeiate pe considerații obiective și rezonabile, conforme principiilor care prevalează în societățile democratice”.
         Indiferent de aspectul dacă respectiva declarație trebuie considerată o rezervă deghizată față de PIDESC, aceasta nu poate
         afecta interpretarea principiului nediscriminării în cadrul Tratatului CE. Pentru rezervele deghizate, a se vedea A. Aust,
         „Modern Treaty Law and Practice” (2007), p. 129 și 130.
      
      107 –	E/C.12/1999/10, punctul 19.
      
      108 –	A se vedea punctul 32 de mai sus și jurisprudența menționată la nota de subsol 8.
      
      109 –	A se vedea Hotărârea Morgan și Bucher, citată la nota de subsol 2, punctul 24 și jurisprudența citată.
      
      110 –	A se vedea de asemenea Concluziile avocatului general Jacobs prezentate în cauza Phil Collins și alții, citată la nota
         de subsol 94, punctul 11: „Aceștia nu trebuie să fie pur și simplu tolerați ca străini, ci primiți de autoritățile statului
         gazdă ca resortisanți comunitari care au dreptul «în domeniul de aplicare al tratatului» la toate privilegiile și avantajele
         de care se bucură resortisanții statului gazdă”.
      
      111 –	A se vedea Concluziile noastre prezentate în cauza Bartsch (Hotărârea din 23 septembrie 2008, C‑427/06, Rep., p. I‑7245,
         punctul 45).
      
      112 –	A se vedea în această privință Hotărârea din 12 februarie 2009, Cobelfret (C‑138/07, nepublicată încă în Repertoriu, punctul
         68 și jurisprudența citată). 
      
      113 –	Hotărârea din 18 ianuarie 2007, Brzeziński (C‑313/05, Rep., p. I‑513, punctele 57 și 58 și jurisprudența citată).
      
      114 –	A se vedea în acest sens M. Dougan, „Fees, Grants, Loans and Dole Cheques: Who Covers the Costs of Migrant Education Within
         the EU?”, în Common Market Law Review, 2005, p. 955 și 956.
      
      115 –	Protocolul nr. 30 anexat la Tratatul CE.
      
      116 –	Cu privire la subsidiaritate, a se vedea de asemenea Concluziile noastre prezentate în cauza Gouvernement de la Communauté
         française și Gouvernement wallon, citată la nota de subsol 3, punctul 118, și la nota de subsol 68, care face referire la
         N. MacCormick, „Questioning Sovereignty” (1999), p. 135.
      
      117 –	Pentru un exemplu referitor la educație, a se vedea Hotărârea din 27 septembrie 1988, Matteucci (235/87, Rec., p. 5589,
         punctul 19).