CELEX: 62004TJ0462
Language: cs
Date: 2008-12-17 00:00:00
Title: Rozsudek Soudu prvního stupně (pátého senátu) ze dne 17. prosince 2008. # HEG Ltd a Graphite India Ltd proti Radě Evropské unie. # Společná obchodní politika - Antidumpingová cla - Vyrovnávací cla - Dovoz některých sad uhlíkových elektrod pocházejících z Indie - Právo na obhajobu - Rovné zacházení - Určení újmy - Příčinná souvislost. # Věc T-462/04.

Věc T-462/04
      HEG Ltd a Graphite India Ltd
      v.
      Rada Evropské unie
      „Společná obchodní politika – Antidumpingová cla – Vyrovnávací cla – Dovoz některých sad uhlíkových elektrod pocházejících z Indie – Právo na obhajobu – Rovné zacházení – Určení újmy – Příčinná souvislost“
      Shrnutí rozsudku
      1.      Společná obchodní politika – Ochrana před dumpingovou praxí – Šetření – Zahájení šetření proti určitým dovozům
      (Dohoda o provádění článku VI Všeobecné dohody o clech a obchodu, „antidumpingový kodex z roku 1994“, čl. 9 odst. 2; nařízení
            Rady č. 384/96, čl. 5 odst. 6 a čl. 9 odst. 5)
      2.      Společná obchodní politika – Ochrana před dumpingovou praxí – Antidumpingové řízení – Právo na obhajobu – Rozsah 
      (Nařízení Rady č. 384/96, čl. 5 odst. 10)
      3.      Společná obchodní politika – Ochrana před dumpingovou nebo subvenční praxí třetích států – Určení antidumpingových a vyrovnávacích
            cel – Rozšíření Společenství po období šetření
      (Nařízení Rady č. 384/96, čl. 6 odst. 1 a článek 11, a nařízení č. 2026/97, čl. 11 odst. 1 a článek 18)
      4.      Společná obchodní politika – Ochrana před subvenční praxí třetích států – Subvence – Pojem
      [Nařízení Rady č. 2026/97, čl. 2 odst. 1 písm. a) bod ii) a článek 5 a přílohy I až III]
      5.      Společná obchodní politika – Ochrana před dumpingovou nebo subvenční praxí třetích států – Újma – Posuzovací pravomoc orgánů
            
      (Nařízení Rady č. 384/96, článek 3, a nařízení č. 2026/97, článek 8)
      6.      Společná obchodní politika – Ochrana před dumpingovou subvenční praxí třetích států – Újma – Určení příčinné souvislosti
      (Nařízení Rady č. 384/96, čl. 3 odst. 2, 3 a 7, a nařízení č. 2026/97, čl. 8 odst. 2, 3 a 7)
      7.      Společná obchodní politika – Ochrana před dumpingovou nebo subvenční praxí třetích států – Újma – Příčinná souvislost
      (Nařízení Rady č. 384/96, čl. 3 odst. 2, 3 a 7, a nařízení č. 2026/97, čl. 8 odst. 2, 3 a 7)
      1.      I kdyby Komise zahájila antidumpingové šetření pouze proti některým dovozům určitého výrobku, ačkoliv by existovaly indicie,
         které by mohly odůvodnit to, aby předmětem šetření byly také jiné dovozy, nemohlo by takové rozdílné zacházení představovat
         porušení čl. 9 odst. 5 základního antidumpingového nařízení č. 384/96, ani čl. 9 odst. 2 Všeobecné dohody o clech a obchodu
         („antidumpingový kodex z roku 1994“) ani obecnou zásadu rovného zacházení. 
      
      Na tento údajný rozdíl v zacházení s dovozy, na které byla uložena antidumpingová cla, a s dovozy, které nebyly předmětem
         šetření, se totiž nevztahuje čl. 9 odst. 5 nařízení č. 384/96, který zakazuje diskriminační zacházení s dovozy, na které byla
         uložena antidumpingová cla za dovoz téhož výrobku, ani čl. 9 odst. 2 antidumpingového kodexu z roku 1994, který zakazuje diskriminační
         zacházení při vybírání antidumpingových cel uložených na výrobek podle původu dotčeného dovozu. Krom toho není použitelná
         ani obecná zásada rovného zacházení, jelikož tato zásada musí být v souladu s dodržováním zásady legality, podle které nikdo
         nemůže ve svůj prospěch uplatňovat protiprávnost, k níž došlo ve prospěch jiné osoby.
      
      (viz body 36, 38–40, 42)
      2.      Podle zásady dodržování práva na obhajobu musí být podnikům, jichž se týká šetření předcházející přijetí antidumpingového
         nařízení, v průběhu správního řízení umožněno, aby sdělily svůj postoj k existenci a relevanci tvrzených skutečností a okolností
         a k důkazům, které Komise použila na podporu svého tvrzení o dumpingové praxi a z toho vzniklé újmy.
      
      Podnik, kterého se týká takové řízení, se nemůže dovolávat porušení svého práva na obhajobu vyplývajícího ze skutečnosti,
         že některé důkazy obsažené v důvěrné verzi stížnosti, kterou bylo zahájeno řízení, nebyly shrnuty v nedůvěrné verzi, která
         mu byla předána, pokud z důvodu, že dostatečně neupozornil Komisi a poté Radu, neumožnil těmto orgánům posoudit problémy,
         které by mu toto neuvedení mohlo způsobit.
      
      (viz body 45–47, 49)
      3.      Pro určení prozatímních a konečných antidumpingových a vyrovnávacích cel musí být zohledněno složení Společenství v době přijetí
         příslušných nařízení. Uložení těchto cel není totiž sankcí za předchozí jednání, ale obranným a ochranným opatřením proti
         nekalé hospodářské soutěži vyplývající z dumpingových a subvenčních praktik. Krom toho podle čl. 3 odst. 2 základního antidumpingového
         nařízení č. 384/96 a čl. 8 odst. 2 nařízení č. 2026/97 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou
         členy Evropského společenství, musí být zjištění újmy založeno na skutečných důkazech a zahrnuje objektivní přezkum jednak
         objemu dumpingových nebo subvencovaných dovozů a jejich účinku na ceny obdobných výrobků na trhu Společenství, a jednak následného
         vlivu těchto dovozů na výrobní odvětví Společenství. Z toho vyplývá, že jelikož k rozšíření došlo po období šetření a jelikož
         informace získané Komisí během tohoto období šetření nebyly získány s ohledem na rozšíření, a vztahují se tedy pouze ke Společenství
         tvořenému původním počtem členských států, příslušelo při přijetí prozatímních nařízení Komisi a při přijetí konečných nařízení
         případně Radě, aby ověřily, že tyto informace jsou relevantní rovněž s ohledem na rozšířené Společenství. 
      
      Orgány nemohou být v žádném případě zbaveny této povinnosti ani zákazu zohledňovat skutečnosti, které nastaly po období šetření,
         stanoveného v čl. 6 odst. 1 základního antidumpingového nařízení č. 384/96 a v čl. 11 odst. 1 nařízení č. 2026/97, ani možnosti
         přezkumu opatření. Uvedené období a uvedený zákaz, k nimž se vztahují výjimky, mají totiž za cíl zajistit, aby výsledky šetření
         byly reprezentativní a hodnověrné tím, že zajišťují, aby důkazy, na kterých je založeno stanovení dumpingu nebo subvence a
         újmy, nebyly ovlivněny jednáním dotčených výrobců následujícím po zahájení řízení, a tedy aby konečné clo uložené v řízení
         mohlo účinně nahradit uvedenou újmu. Krom toho pouhá možnost přezkumu, která je ponechaná na úvaze Komise a následuje po přijetí
         nařízení, nemůže v žádném ohledu představovat dostatečné zohlednění účinků rozšíření.
      
      (viz body 63–67, 71)
      4.      S ohledem na naprosto jednoznačné znění čl. 2 odst. 1 písm. a) bodu ii) nařízení č. 2026/97 o ochraně před dovozem subvencovaných
         výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství, jež vylučuje z pojmu „subvence“ osvobození vyváženého výrobku
         od cla nebo daní, kterým podléhá obdobný výrobek určený pro domácí spotřebu, nebo vrácení tohoto cla nebo daní až do výše
         dlužné částky, bylo-li osvobození poskytnuto v souladu s přílohami I až III nařízení, nepředstavují tyto přílohy pouze hlavní
         zásady, jejichž účelem je určit záruky proti možnosti vrácení nadměrné částky, ale obsahují i pravidla, jejichž dodržení je
         nezbytné k tomu, aby vrácení cla nebo osvobození od něho nebylo kvalifikováno jako subvence. Krom toho ze struktury tohoto
         článku vyplývá, že odchylka ve prospěch osvobození od cla nebo vrácení cla je výjimkou ze zásady, podle níž prominutí nebo
         nevybrání běžně splatných veřejných příjmů představuje subvenci. Je nutno ji tudíž vykládat striktně.
      
      Proto při nedodržení ustanovení příloh I až III nařízení č. 2026/97 představuje napadnutelnou výhodu vrácení veškerých cel
         nebo daní, které jsou běžně splatné. Omezení kvalifikace subvence pouze na obdrženou nadměrnou částku totiž předpokládá, že
         systém vrácení cla nebo osvobození od něj je slučitelný s čl. 2 odst. 1 písm. a) bodem ii) nařízení č. 2026/97, a tedy s přílohami
         I až III, neboť vývozci mají nárok na navrácení cel nebo daní zaplacených za vstupy použité ve vyvážených výrobcích pouze
         v případě dodržení uvedených ustanovení.
      
      Co se týče kritérií uvedených v přílohách II a III zmíněného nařízení, jeho cílem je ověřit, že systém navracení existující
         v zemi vývozu umožňuje ujistit se o skutečné spotřebě vstupů nebo náhradních vstupů. První kritérium vyžaduje existenci systému
         nebo postupu umožňujícího provést takové ověření. Druhé kritérium, které se použije podpůrně v případě, že by takový postup
         nebo systém neexistoval nebo nebyl účinný, vyžaduje, aby země vývozu provedla přezkoumání na základě skutečných použitých
         vstupů nebo uskutečněných obchodů. V tomto ohledu musí Komise pouze určit, zda vláda země vývozu zavedla a používá systém
         a postup kontroly. Není nikterak povinna provádět šetření za účelem ověření fungování uvedeného systému nebo uvedeného postupu
         v praxi. Naopak v případě, že neexistuje náležitý systém nebo postup kontroly, přísluší zemi vývozu, a nikoli Společenství,
         aby provedla nové přezkoumání vycházející z dotčených skutečných vstupů a uskutečněných obchodů.
      
      Skutečnost, že tyto přílohy používají příslovce „zpravidla“ při odkazu na kroky, které musí Komise podniknout během přezkumu
         systému navracení, implikuje to, že za zvláštních okolností orgány mohou případně použít jiná kritéria, ale nemůže jim odejmout
         možnost opřít se o nesplnění stanovených kritérií za účelem určení nepovoleného charakteru režimu navracení u vstupů a náhradních
         vstupů.
      
      (viz body 89–92, 98, 103, 106)
      5.      Otázka, zda výrobnímu odvětví Společenství vznikla újma a zda je tato újma přičitatelná dumpingovému nebo subvencovanému dovozu,
         jakož i otázka, zda dovoz z jiných zemí nebo obecněji jiné známé činitele přispěly k újmě způsobené výrobnímu odvětví Společenství,
         předpokládá posouzení složitých hospodářských otázek, k němuž mají orgány širokou posuzovací pravomoc. Z toho vyplývá, že
         přezkum posouzení orgánů prováděný soudem Společenství musí být omezen na ověření dodržení procesních pravidel, věcné správnosti
         skutkových zjištění použitých k provedení zpochybňované volby, neexistence zjevně nesprávného posouzení skutkového stavu nebo
         zneužití pravomoci.
      
      (viz bod 120)
      6.      Podle čl. 3 odst. 2 a 3 základního antidumpingového nařízení č. 384/96 a čl. 8 odst. 2 a 3 nařízení č. 2026/97 o ochraně před
         dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství, je určení újmy závislé zejména na zvýšení
         dovozu, vývoji cen na trhu Společenství, jakož i na vývoji ziskovosti výrobního odvětví Společenství. Je tedy důležité, aby
         ukazatele, o které se orgány opírají, odpovídaly běžným tržním podmínkám.
      
      Rada a Komise tak mají při zjišťování újmy povinnost přezkoumat, zda je předpokládaná újma skutečně důsledkem dumpingu nebo
         subvencí, a ponechat stranou veškerou újmu vyplývající z jiných činitelů, a zejména z vlastního jednání výrobců Společenství
         nebo z dovozu dotčeného výrobku ze třetích zemí. Orgány jsou tudíž povinny posoudit účinky jiných známých činitelů nejen při
         analýze příčinné souvislosti mezi těmito činiteli a újmou způsobenou výrobnímu odvětví Společenství, ale také při určování
         újmy způsobené tomuto výrobnímu odvětví.
      
      (viz body 121, 135, 146)
      7.      V rámci antidumpingového nebo antisubvenčního řízení spadá volba metody výpočtu úrovně odstranění újmy do volného posouzení
         přiznaného orgánům, pokud jde o určení újmy způsobené výrobnímu odvětví Společenství, a je odůvodněna složitým hospodářským
         posouzením, které s ní souvisí. Přitom při použití metody výpočtu, která vychází ze ziskového rozpětí, jež mohlo očekávat
         výrobní odvětví Společenství v případě, že by nedošlo k nekalým praktikám, spíše než při použití metody výpočtu založené pouze
         na cenovém podbízení, nehrozí zjevně nesprávné posouzení.
      
      Je důležité, aby ziskové rozpětí, které zvolí Rada pro výpočet orientační ceny, jež může odstranit způsobenou újmu, bylo omezeno
         na ziskové rozpětí, které výrobní odvětví Společenství může rozumně očekávat za běžných podmínek hospodářské soutěže v případě,
         že neexistuje antidumpingový ani subvencovaný dovoz.
      
      (viz body 161–162)
ROZSUDEK SOUDU (pátého senátu)
      17. prosince 2008 (*)
      
      „Společná obchodní politika – Antidumpingová cla – Vyrovnávací cla – Dovoz některých sad uhlíkových elektrod pocházejících z Indie – Právo na obhajobu – Rovné zacházení – Určení újmy – Příčinná souvislost“
      Ve věci T‑462/04,
      HEG Ltd, se sídlem v New Delhi (Indie), 
      
      Graphite India Ltd, se sídlem v Kalkatě (Indie), 
      
      původně zastoupené K. Adamantopoulosem, avocat, a J. Brantonem, solicitor, poté M. Brantonem,
      žalobkyně,
      proti
      Radě Evropské unie, zastoupené J.-P. Hixem, jako zmocněncem, ve spolupráci s G. Berrischem, avocat,
      
      žalované,
      podporované
      Komisí Evropských společenství, zastoupenou T. Scharfem a K. Talabér-Ritz, jako zmocněnci, 
      
      vedlejší účastnicí,
      jejímž předmětem je návrh na zrušení nařízení Rady (ES) č. 1628/2004 ze dne 13. září 2004 o uložení konečného vyrovnávacího
         cla a o konečném výběru prozatímního cla z dovozu některých sad uhlíkových elektrod pocházejících z Indie (Úř. věst. L 295,
         s. 4) a nařízení Rady (ES) č. 1629/2004 ze dne 13. září 2004 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru
         prozatímního cla z dovozu některých sad uhlíkových elektrod pocházejících z Indie (Úř. věst. L 295, s. 10),
      
      SOUD PRVNÍHO STUPNĚ EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ (pátý senát),
      ve složení M. Vilaras, předseda, M. Prek (zpravodaj) a V. Ciucă, soudci,
      vedoucí soudní kanceláře: C. Kantza, rada,
      s přihlédnutím k písemné části řízení a po jednání konaném dne 4. června 2008,
      vydává tento
      Rozsudek
       Skutkový základ sporu
      1        Žalobkyně HEG Ltd a Graphite India Ltd jsou indickými společnostmi, které vyrábějí a vyvážejí dotčený výrobek. Tento výrobek
         představují uhlíkové elektrody a jejich spojníky o hustotě 1,65 g/cm3 a elektrickém odporu 6 μΩm nebo nižším, což způsobuje, že se vyznačují vysokým elektrickým napětím (dále jen „dotčený výrobek“).
         
      
      2        Poté, co European Carbon and Graphite Association (Evropské sdružení uhlíku a grafitu), jednající ve jménu SGL Carbon Group
         GmbH (dále jen „SGL“) a UCAR SA, které zastupuje podstatnou část odvětví Společenství vyrábějícího dotčený výrobek, podalo
         v červenci 2003 podněty, oznámila Komise dne 21. srpna 2003 ve dvou různých stanoviscích zahájení antidumpingového a antisubvenčního
         řízení týkajících se dovozu dotčeného výrobku pocházejícího z Indie (Úř. věst. C 197, s. 2 a 5). Šetření se vztahovalo k období
         od 1. dubna 2002 do 31. března 2003 (dále jen „období šetření“). Přezkum tendencí užitečných pro účely ohodnocení újmy pokrýval období
         od 1. ledna 1999 do konce období šetření (dále jen „přezkoumávané období“). 
      
      3        Komise zaslala dotazníky všem stranám, o nichž bylo známo, že se jich věc týká, a všem dalším společnostem, které se přihlásily
         ve lhůtách stanovených v oznámeních o zahájení řízení, jakož i indické vládě. Obdržela odpovědi obou žalobkyň, dvou výrobců
         Společenství, kteří podali podněty, osmi společností, které jsou uživateli dotčeného výrobku, a dvou nezávislých dovozců.
         Krom toho jedna společnost předložila písemné připomínky obsahující některé číselné údaje a dvě sdružení uživatelů poskytla
         písemné komentáře. 
      
      4        Šetření na místě byla provedena u pěti výrobců Společenství, dvou nezávislých dovozců do Společenství, čtyř uživatelů a obou
         žalobkyň.
      
      5        Dne 13. listopadu 2003 se konala první schůzka mezi žalobkyněmi a Komisí.
      
      6        Dne 3. a 4. prosince 2003 a 26. února 2004 obdržela Komise od žalobkyň dodatečné komentáře.
      
      7        Dne 15. dubna 2004 zveřejnila Komise oznámení o uplatňování antidumpingových a antisubvenčních opatření platných ve Společenství
         po rozšíření také na Českou republiku, Estonskou republiku, Kyperskou republiku, Lotyšskou republiku, Litevskou republiku,
         Maďarskou republiku, Maltskou republiku, Polskou republiku, Slovinskou republiku a Slovenskou republiku a o možnosti přezkumu
         (Úř. věst. C 91, s. 2, dále jen „oznámení o možnosti přezkumu opatření z důvodu rozšíření“). 
      
      8        Dne 27. dubna 2004 zaslala Komise žalobkyním tři zvláštní informační dokumenty.
      
      9        Dne 19. května 2004 přijala Komise nařízení (ES) č. 1008/2004, kterým se ukládá prozatímní antisubvenční [vyrovnávací] clo
         na dovozy některých sad uhlíkových elektrod pocházejících z Indie (Úř. věst. L 183, s. 35) (dále jen „prozatímní antisubvenční
         nařízení“), jakož i nařízení (ES) č. 1009/2004, kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo na dovozy některých sad uhlíkových
         elektrod pocházejících z Indie (Úř. věst. L 183, s. 61) (dále jen „prozatímní antidumpingové nařízení“, obě společně „prozatímní
         nařízení“). Tentýž den zaslala žalobkyním dopis, v němž podrobně uvedla své připomínky ke komentářům, které žalobkyně uvedly
         v průběhu řízení. 
      
      10      Dne 27. května 2004 zaslaly žalobkyně Komisi své připomínky ke zvláštním informačním dokumentům a prozatímním nařízením. 
      
      11      Dne 14. června 2004 se konala druhá schůzka mezi žalobkyněmi a Komisí.
      
      12      Dne 22. června 2004 sdělily žalobkyně Komisi připomínky v návaznosti na schůzku konanou dne 14. června 2004. 
      
      13      Dopisem ze dne 9. července 2004 předala Komise žalobkyním obecné informační dokumenty týkající se základních skutečností a úvah,
         na nichž spočívají návrhy na uložení konečného antidumpingového a vyrovnávacího cla, jakož i obecný informační dokument týkající
         se aspektů obou řízení, jež se vztahují k újmě, příčinné souvislosti a zájmu Společenství. 
      
      14      Dopisem ze dne 19. července 2004 předložily žalobkyně své připomínky k jednotlivým dokumentům Komise. Požádaly rovněž o uspořádání
         nové schůzky a zmínily možnost přijetí závazků. 
      
      15      Dne 13. září 2004 přijala Rada nařízení (ES) č. 1628/2004 o uložení konečného vyrovnávacího cla a o konečném výběru prozatímního
         cla z dovozu některých sad uhlíkových elektrod pocházejících z Indie (Úř. věst. L 295, s. 4) (dále jen „napadené antisubvenční
         nařízení“) a nařízení (ES) č. 1629/2004 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímního cla z dovozu
         některých sad uhlíkových elektrod pocházejících z Indie (Úř. věst. L 295, s. 10) (dále jen „napadené antidumpingové nařízení“,
         obě společně „napadená nařízení“). 
      
       Řízení a návrhová žádání účastnic řízení
      16      Návrhem došlým kanceláři Soudu dne 30. listopadu 2004 podaly žalobkyně projednávanou žalobu.
      
      17      Podáním došlým kanceláři Soudu dne 21. dubna 2005 požádala Komise o vedlejší účastenství na podporu návrhových žádání Rady.
         Usnesením ze dne 7. června 2005 předseda prvního senátu Soudu toto vedlejší účastenství povolil. Dopisem ze dne 17. června
         2005 sdělila Komise Soudu, že se vzdává předložení spisu vedlejšího účastníka, ale že se případně zúčastní jednání.
      
      18      Poté, co se změnilo složení senátů Soudu, byl soudce zpravodaj přidělen k pátému senátu, kterému byla v důsledku toho projednávaná
         věc přidělena.
      
      19      Na základě zprávy soudce zpravodaje rozhodl Soud (pátý senát) o zahájení ústní části řízení. 
      
      20      V rámci organizačních procesních opatření Soud vyzval Radu, aby předložila některé dokumenty. Rada této žádosti vyhověla.
      
      21      Řeči hlavních účastnic řízení, jakož i vedlejší účastnice řízení a jejich odpovědi na otázky položené Soudem byly vyslechnuty
         na veřejném jednání konaném dne 4. června 2008. 
      
      22      Žalobkyně navrhují, aby Soud: 
      
      –        zrušil napadená nařízení;
      –        uložil Radě náhradu nákladů řízení. 
      23      Rada navrhuje, aby Soud:
      
      –        zamítl žalobu;
      –        uložil žalobkyním náhradu nákladů řízení.
      24      Komise navrhuje, aby Soud zamítl žalobu. 
      
       Právní otázky 
      25      Žalobkyně se dovolávají pěti žalobních důvodů, přičemž první je založen na tom, že šetření bylo zahájeno pouze proti indickému
         dovozu dotčeného výrobku, druhý vychází z vadného charakteru šetření, jelikož tato šetření byla provedena na základě Společenství
         složeného pouze z patnácti členských států, třetí vychází z nesprávné kvalifikace indického režimu „Duty Entitlement Passbook“
         (režim úvěru na dovozní clo) jako subvence a z určení výše vyrovnávacích cel a čtvrtý a pátý žalobní důvod zejména z nezohlednění
         účinků protisoutěžních praktik prováděných v minulosti, jakož i účinků dovozu dotčeného výrobku z jiných zemí při analýze
         újmy způsobené výrobnímu odvětví Společenství. 
      
       K prvnímu žalobnímu důvodu, založenému na zahájení šetření pouze proti indickému dovozu dotčeného výrobku 
       Argumenty účastnic řízení
      26      Žalobkyně mají za to, že orgány porušily čl. 9 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne 22. prosince 1995 o ochraně před
         dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (Úř. věst. 1996, L 56, s. 1; Zvl. vyd. 11/10, s. 45),
         čl. 9 odst. 2 Dohody o provádění článku VI Všeobecné dohody o clech a obchodu 1994 (Úř. věst. L 336, s. 103, dále jen „antidumpingový
         kodex z roku 1994“), zásadu zákazu diskriminace a dopustily se zjevně nesprávného posouzení, když vedly antidumpingové šetření
         pouze proti indickému dovozu dotčeného výrobku.
      
      27      Žalobkyně v podstatě tvrdí, že orgány porušily zásadu zákazu diskriminace, když nezahájily šetření proti dovozu z jiných států,
         který mohl vést k dumpingu, nebo nevyzvaly k podání podnětu umožňujícího zahájit paralelní řízení. Tvrdí, že Komise neměla
         souhlasit s tím, že přezkoumá pouze podnět, který se týkal jich, a že měla buď zahájit paralelní šetření proti dovozu z jiných
         států podle čl. 5 odst. 6 nařízení č. 384/96, nebo informovat stěžovatele o ukončení řízení, ledaže by podali podněty rovněž
         proti jiným dotčeným zemím. Uvádějí, že stěžovatele pojí s výrobci z dotčených třetích států úzké hospodářské vztahy, které
         jdou až ke společné účasti na kartelové dohodě, za niž Komise uložila sankci, což vysvětluje, proč byl podnět namířen proti
         indickému dovozu. Tvrdí rovněž, že různé údaje uvedené buď v podnětu, nebo v informacích, které byly předloženy Komisi, prokazují
         existenci dumpingu týkajícího se dotčených výrobků pocházejících z jiných států než z Indie (Spojené státy, Polsko, Japonsko,
         Rusko, Čína, Mexiko).  
      
      28      Žalobkyně se domnívají, že zásadu zákazu diskriminace je nutné dodržet rovněž při přijetí rozhodnutí o zahájení šetření. I když
         znění čl. 9 odst. 5 nařízení č. 384/96 se týká pouze států, u nichž byl zjištěn dumping působící újmu, z použití tohoto článku
         ve vzájemném spojení se zásadou zákazu diskriminace vyplývá, že se vztahuje rovněž na rozdílné zacházení vyplývající z šetření
         vedeného vůči dovozu pouze z jednoho státu, ačkoliv z důkazů poskytnutých po zahájení řízení prima facie vyplývá, že dovoz pocházející z jiných států by měl být rovněž předmětem šetření. 
      
      29      Žalobkyně v tomto ohledu připomínají, že čl. 9 odst. 5 nařízení č. 384/96 je zvláště důležitý, jelikož se odchyluje od čl. 9
         odst. 2 antidumpingového kodexu z roku 1994, který sám o sobě představuje vyjádření zásady doložky nejvyšších výhod. V oblasti
         dumpingu tato zásada vyjadřuje nutnost, aby antidumpingová cla neomezovala nespravedlivým způsobem vstup zboží pocházejícího
         z členského státu Světové obchodní organizace (WTO) na trh, zatímco dovoz z jiných států, přestože vede k dumpingu a působí
         újmu, takovým clům nepodléhá. Přitom Komise není s to určit existenci dumpingu a přesný rozsah zřejmé újmy, aniž by provedla
         šetření. 
      
      30      Navíc žalobkyně mají za to, že se orgány dopustily zjevně nesprávného posouzení, když měly za to, že předložené důkazy neodůvodňují
         zahájení šetření, pokud jde o dovoz z jiných států než Indie. Toto nezahájení šetření představuje rovněž porušení zásady řádné
         správy. 
      
      31      Žalobkyně vytýkají Komisi rovněž to, že zaujala diskriminační postoj, pokud jde o určení dotčeného výrobku. Dovoz z Číny byl
         vyloučen ze šetření z důvodu, že dotčené výrobky nejsou vyráběny za pomoci koksu druhu „premium needle coke“, zatímco pokud
         jde o indický dovoz, Komise odmítla vyloučit ze šetření uhlíkové elektrody a jejich spojníky vyráběné bez použití koksu druhu
         „premium needle coke“, protože definici dotčeného výrobku určují základní fyzikální a technické vlastnosti konečného výrobku
         a jeho konečného používání, bez ohledu na použité suroviny. Poznamenávají, že čínské výrobky jsou určeny ke stejnému konečnému
         použití jako nižší kategorie dotčeného výrobku. 
      
      32      Konečně v rámci tohoto žalobního důvodu žalobkyně uvádějí, že jejich právo na obhajobu bylo porušeno z důvodu vyloučení některých
         důkazů z nedůvěrné verze podnětu s odůvodněním, že tyto důkazy by ohrozily základní obchodní zájmy jednoho soutěžitele. Jedná
         se mimo jiné o dodatečný důkaz prokazující koluzi mezi stěžovateli a některými dovozci dotčeného výrobku, kteří jsou usazeni
         ve třetích státech, což je důvodem pro to, aby tyto důkazy nebyly zohledněny. 
      
      33      Rada zpochybňuje argumenty žalobkyň. 
      
       Závěry Soudu
      –       K údajnému diskriminačnímu postoji orgánů při určení dotčeného výrobku 
      34      Tato část žalobního důvodu musí být bez dalšího zamítnuta jako neopodstatněná. Jednak z bodů 11 až 14 odůvodnění prozatímního
         antidumpingového nařízení, na něž odkazuje bod 6 odůvodnění napadeného antidumpingového nařízení, vyplývá, že orgány neučinily
         z použití koksu druhu „premium needle coke“ prvek definice dotčeného výrobku. Krom toho žalobkyně nepředložily důkaz o tom,
         že by se orgány opřely o okolnost, že výrobky dovážené z Číny nejsou vyráběny za pomoci koksu druhu „premium needle coke“,
         k tomu, aby je vyloučily ze šetření. 
      
      –       K nezahájení šetření proti jiným potenciálním zdrojům dumpingu 
      35      Podle ustálené judikatury zásady rovného zacházení a nediskriminace zakazují, aby bylo zacházeno jednak se srovnatelnými situacemi
         odlišně, a jednak s odlišnými situacemi stejně, není-li takové zacházení objektivně odůvodněno (viz rozsudek Soudního dvora
         ze dne 15. dubna 2005, Belgie v. Komise, C‑110/03, Sb. rozh. s. I‑2801, bod 71 a citovaná judikatura).
      
      36      Je pravda, že Komise je za určitých zvláštních okolností oprávněná podle čl. 5 odst. 6 nařízení č. 384/96 zahájit šetření
         z vlastní iniciativy. Je rovněž nesporné, že praxí Komise je za určitých okolností požádat stěžovatele, aby rozšířil rozsah
         svého podnětu. Nicméně není třeba se zabývat otázkou, zda tak měla učinit v projednávaném případě. I kdyby se prokázalo rozdílné
         zacházení spočívající v zahájení antidumpingového řízení pouze proti indickému dovozu, ačkoliv existovaly indicie, které mohly
         odůvodnit to, aby předmětem šetření byly také jiné dovozy, takové rozdílné zacházení nemůže představovat porušení čl. 9 odst. 5
         nařízení č. 384/96, čl. 9 odst. 2 antidumpingového kodexu z roku 1994 ani obecné zásady rovného zacházení. 
      
      37      Zaprvé, pokud jde o čl. 9 odst. 5 nařízení č. 384/96, ten upřesňuje, že „[a]ntidumpingové clo se uloží vždy v přiměřené výši
         bez diskriminace na dovozy výrobků nezávisle na jejich původu, pokud byl zjištěn dumping a způsobení újmy, s výjimkou dovozů
         krytých závazky podle tohoto nařízení“. 
      
      38      Ze znění tohoto ustanovení vyplývá, že zakazuje diskriminační zacházení s dovozy, na které byla uložena antidumpingová cla
         za dovoz téhož výrobku [viz v tomto smyslu rozsudek Soudu ze dne 12. září 2002, Europe Chemi-Con (Deutschland) v. Rada, T‑89/00,
         Recueil, s. II‑3651, bod 58]. Přitom v projednávaném případě se jedná o údajné rozdílné zacházení s dovozy, na které byla
         uložena antidumpingová cla, a s dovozy, které nebyly předmětem šetření. Skutečnosti projednávaného případu tedy nespadají
         do působnosti čl. 9 odst. 5 nařízení č. 384/96. 
      
      39      Zadruhé, pokud jde o čl. 9 odst. 2 antidumpingového kodexu z roku 1994, stačí zdůraznit, že toto ustanovení má stejnou působnost
         jako čl. 9 odst. 5 nařízení č. 384/96, jelikož zakazuje diskriminační zacházení při vybírání antidumpingových cel uložených
         na výrobek podle původu dotčeného dovozu. Proto není použitelný v projednávaném případě.
      
      40      Zatřetí, argument vycházející z porušení obecné zásady rovného zacházení rovněž nemůže být přijat. 
      
      41      Okolnost, že čl. 9 odst. 5 nařízení č. 384/96 představuje ilustrativní příklad zásady rovného zacházení [rozsudek Europe Chemi-Con
         (Deutschland) v. Rada, bod 38 výše, bod 51] zajisté nevylučuje to, že orgány musejí dodržovat tuto zásadu při používání jiných
         ustanovení nařízení č. 384/96 [viz pokud jde o čl. 2 odst. 7 písm. b) téhož nařízení, rozsudek Soudu ze dne 23. října 2003,
         Changzhou Hailong Electronics & Light Fixtures a Zhejiang Yankon v. Rada, T‑255/01, Recueil, s. II‑4741, body 60 a 61]. 
      
      42      Nicméně podle ustálené judikatury dodržování zásady rovného zacházení musí být v souladu s dodržováním zásady legality, podle
         které nikdo nemůže ve svůj prospěch uplatňovat protiprávnost, k níž došlo ve prospěch jiné osoby (viz rozsudek Soudu ze dne
         16. listopadu 2006, Peróxidos Orgánicos v. Komise, T‑120/04, Sb. rozh. s. II‑4441, bod 77 a citovaná judikatura). Přitom takový
         je smysl argumentace žalobkyň, která zcela spočívá na okolnosti, že šetření mělo být vedeno rovněž proti jiným dovozům. Proto
         zásada rovného zacházení není v projednávaném případě použitelná a nezahájení šetření proti jiným případným zdrojům dumpingu
         nemá dopad na legalitu napadeného antidumpingového nařízení.
      
      43      V důsledku toho je třeba zamítnout rovněž argumenty žalobkyň vycházející z porušení zásady řádné správy a ze zjevně nesprávného
         posouzení při hodnocení důkazů předložených žalobkyněmi, jelikož jejich cílem je prokázat, že Komise měla zahájit šetření
         proti dovozům ze třetích zemí. Ze stejného důvodu kritika žalobkyň týkající se okolnosti, že podnět stěžovatelů směřoval pouze
         proti indickému dovozu, nemá dopad na legalitu napadeného antidumpingového nařízení. 
      
      –       K porušení zásady dodržování práva na obhajobu 
      44      Podle ustálené judikatury je zásada dodržování práva na obhajobu základní zásadou práva Společenství (rozsudek Soudního dvora
         ze dne 27. června 1991, Al-Jubail Fertilizer v. Rada, C‑49/88, Recueil, s. I‑3187, bod 15, a rozsudek Soudu ze dne 18. prosince
         1997, Ajinomoto a NutraSweet v. Rada, T‑159/94 a T‑160/94, Recueil, s. II‑2461, bod 81).
      
      45      Podle této zásady podnikům, jichž se týká šetření předcházející přijetí antidumpingového nařízení, musí být v průběhu správního
         řízení umožněno, aby sdělily svůj postoj k existenci a relevanci tvrzených skutečností a okolností a k důkazům, které Komise
         použila na podporu svého tvrzení o dumpingové praxi a z toho vzniklé újmy (rozsudek Al-Jubail Fertilizer v. Rada, bod 44 výše,
         bod 17; rozsudky Soudu ze dne 17. prosince 1997, EFMA v. Rada, T‑121/95, Recueil, s. II‑2391, bod 84, a Ajinomoto a NutraSweet
         v. Rada, bod 44 výše, bod 83).
      
      46      V projednávaném případě je třeba poznamenat, že některé důkazy obsažené v důvěrné verzi podnětu nebyly shrnuty v jeho nedůvěrné
         verzi. Jedná se zejména o přílohy 1, 5 až 7, 9 až 11, 15 až 18, 20 a 21, 23, 26, 28 až 31, 33 až 44 podnětu, který obsahuje
         45 příloh. 
      
      47      Nicméně žalobkyním příslušelo, aby umožnily orgánům posoudit problémy, které jim mohlo způsobit neuvedení dotčených důkazů
         v nedůvěrné verzi podnětu (viz v tomto smyslu rozsudek Ajinomoto a NutraSweet v. Rada, bod 44 výše, body 109 a 110).
      
      48      V projednávaném případě z dokumentů předložených žalobkyněmi v příloze k žalobě vyplývá, že i když na začátku řízení se žalobkyně
         ve svých připomínkách k podnětu předložených dne 3. října 2003 stručně dovolávaly této neexistence shrnutí, v následujících
         dopisech ji již nezmiňovaly. 
      
      49      Z toho vyplývá, že se žalobkyně z důvodu, že dostatečně neupozornily Komisi a poté Radu, nemohou dovolávat porušení svého
         práva na obhajobu. 
      
      50      Z výše uvedeného vyplývá, že první žalobní důvod musí být zamítnut. 
      
       K druhému žalobnímu důvodu, vycházejícímu z porušení podstatných procesních náležitosti, jelikož šetření byla uskutečněna
            na základě Společenství složeného pouze z patnácti členských států 
       Argumenty účastnic řízení
      51      Žalobkyně kritizují skutečnost, že cla zavedená napadenými nařízeními se vztahují na území deseti nových členských států,
         ačkoliv na tomto území nebylo vedeno žádné šetření, a proto mají za to, že neexistuje právní základ pro přijetí takových cel.
         V tom se tato situace odlišuje od situace cel přijatých před rozšířením, u nichž bylo šetření provedeno na správném územním
         základě. 
      
      52      Takové automatické rozšíření antidumpingových a antisubvenčních cel na deset nových členských států je v rozporu s čl. 1 odst. 1
         a 2, články 2 až 7 a čl. 9 odst. 4 a 5 nařízení č. 384/96, jakož i s čl. 1 odst. 1 a články 8 až 12, 15 a 31 nařízení Rady
         (ES) č. 2026/97 ze dne 6. října 1997 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropského
         společenství (Úř. věst. L 288, s. 1; Zvl. vyd. 11/10, s. 78). Žalobkyně v podstatě tvrdí, že jednotlivá ustanovení tím, že
         odkazují buď na Společenství, nebo na výrobní odvětví Společenství, implikují, že šetření je vedeno na základě přesně vymezeného
         území, a sice území Společenství, a nikoliv jeho části. To vyplývá rovněž z relevantních ustanovení antidumpingového kodexu
         z roku 1994 a z Dohody o subvencích a vyrovnávacích opatřeních uzavřené v rámci WTO (Úř. věst. 1994, L 336, s. 156, dále jen
         „Dohoda SCM“). Krom toho žalobkyně poznamenávají, že šetření zahrnující deset nových členských států bylo nezbytné za účelem
         přesného určení dumpingového rozpětí a újmy, kterou způsobují dumping nebo údajné subvence. Nakonec připomínají, že zahájení
         antidumpingového řízení musí být založeno na informacích týkajících se vývoje objemu dovozu, jeho účinku na cenu obdobného
         výrobku a jeho následného vlivu na výrobní odvětví Společenství, takže opatření přijatá na základě patnácti členských států
         nemohou být automaticky uložena, pokud jde o Společenství 25 členských států, aniž by bylo ověřeno, zda mohla být zahájena
         řízení na základě podobných informací týkajících se rozšířeného Společenství. 
      
      53      Žalobkyně mají v podstatě za to, že Komise byla oprávněna vést šetření s ohledem na blížící se rozšíření, jelikož žádné ustanovení
         nařízení č. 384/96 a č. 2026/97 jí nezakazovalo zaslat žádosti o informace. 
      
      54      Odmítají argumentaci Rady založenou na metodě doporučované v oznámení o možnosti přezkumu opatření z důvodu rozšíření. Toto
         oznámení nemůže odůvodnit to, že se orgány odchýlí od relevantní právní úpravy. I když žalobkyně uznávají, že je v něm uvedeno,
         že probíhající řízení mohou vést k použití cel ve všech nových členských státech, mají v podstatě za to, že doporučovaná řešení,
         a zejména možnost požádat Komisi, aby provedla mezitímní přezkum, jsou bezpředmětná, pokud jde o řízení neukončená v době
         rozšíření. V tomto ohledu připomínají, že mezitímní přezkum nemůže být požadován před uplynutím doby nejméně jednoho roku
         od zavedení relevantních opatření. 
      
      55      Okolnost, že rozšíření analýzy na nové členské státy by nezměnilo radikálně závěry šetření, která byla konstatována v některých
         konkrétních případech, není relevantní mimo přezkoumávané situace. 
      
      56      Rada má za to, že antidumpingová a antisubvenční opatření byla správně rozšířena na rozšířené Společenství. Z omezeného celkového
         hospodářského významu rozšíření vyplývá, že závěry šetření, která se týkala Společenství patnácti členských států, jsou v zásadě
         platná také pro rozšířené Společenství, což potvrzuje omezený počet žádostí o mezitímní přezkum. Uvádí, že systematický přezkum
         všech stávajících antidumpingových a antisubvenčních opatření by představoval značnou zátěž a dodatečné náklady pro všechny
         dotčené subjekty a v praxi by nebyl uskutečnitelný. 
      
      57      Rada tvrdí, že oznámení o možnosti přezkumu opatření z důvodu rozšíření zavádí komplexní přechodné řešení, které spadá do
         prostoru pro uvážení přiznaného Společenství a je založeno na mechanismu přezkumu ve dvou fázích, jenž umožňuje zajistit,
         aby mohly být provedeny úpravy, pokud je to odůvodněné.
      
      58      Z toho jednak vyplývá, že od 1. května 2004 se všechna platná antidumpingová a antisubvenční opatření automaticky použijí
         na dovoz do Společenství rozšířeného na 25 členských států, a že pokud probíhající šetření zahájená před 1. květnem 2004 povedou
         k uložení opatření, budou tato opatření rovněž použitelná na dovoz do 25 členských států Společenství. 
      
      59      Krom toho byl stanoven mechanismus přezkumu, aby bylo zajištěno, že může dojít k opravám. Rada v tomto ohledu připomíná, že
         Komise byla připravena na žádost kterékoliv zúčastněné strany znovu zcela nebo částečně přezkoumat antidumpingová a antisubvenční
         opatření v souladu s čl. 11 odst. 3 nařízení č. 384/96 a čl. 19 nařízení č. 2026/97, aniž by čekala na uplynutí lhůty jednoho
         roku, neboť veřejně oznámila, že bude využívat svého práva zahájit přezkum z vlastní iniciativy. Rada poznamenává, že žalobkyně
         této možnosti nevyužily, a má za to, že tomu tak bylo proto, že nebyly přesvědčeny, že by mezitímní přezkum vedl k výsledkům,
         které by pro ně byly příznivější. 
      
      60      Krom toho má za to, že výtky žalobkyň jsou zcela formální, jelikož netvrdí, že šetření zahrnující 25 členských států by mělo
         odlišné výsledky, a nepředložily za tímto účelem žádný důkaz. 
      
      61      Nakonec Rada zdůrazňuje, že Komise jen pro úplnost analyzovala účinky rozšíření ve všech probíhajících věcech, včetně obou
         dotčených řízení, a výsledky nebyly podstatně odlišné. 
      
       Závěry Soudu
      62      Je nesporné, že i když období šetření trvalo od 1. dubna 2002 do 31. března 2003, kdy Společenství bylo tvořeno pouze patnácti
         členskými státy, prozatímní nařízení byla přijata 19. května 2004 a napadená nařízení dne 13. září 2004, kdy Společenství
         zahrnovalo 25 členských států. 
      
      63      Je třeba připomenout, že uložení antidumpingových a vyrovnávacích cel není sankcí za předchozí jednání, ale obranným a ochranným
         opatřením proti nekalé hospodářské soutěži vyplývající z dumpingových a subvenčních praktik (viz, pokud jde o antidumpingová
         cla rozsudek Soudu ze dne 14. listopadu 2006, Nanjing Metalink v. Rada, T‑138/02, Sb. rozh. s. II‑4347, bod 60). Krom toho
         podle čl. 3 odst. 2 nařízení č. 384/96 a čl. 8 odst. 2 nařízení č. 2026/97 musí být zjištění újmy založeno na skutečných důkazech
         a zahrnuje objektivní přezkum jednak objemu dumpingových nebo subvencovaných dovozů a jejich účinku na ceny obdobných výrobků
         na trhu Společenství, a jednak následného vlivu těchto dovozů na výrobní odvětví Společenství.
      
      64      Z toho vyplývá, že pro určení antidumpingových a vyrovnávacích cel musí být zohledněno složení Společenství v době přijetí
         těchto cel. Vzhledem k tomu, že informace získané Komisí během období šetření nebyly získány s ohledem na rozšíření, a vztahují
         se tedy pouze ke Společenství tvořenému patnácti členskými státy, příslušelo při přijetí prozatímních nařízení Komisi a při
         přijetí napadených nařízení případně Radě, aby ověřily, že tyto informace jsou relevantní rovněž s ohledem na Společenství
         tvořené 25 členskými státy. 
      
      65      Je pravda, že čl. 6 odst. 1 nařízení č. 384/96 a čl. 11 odst. 1 nařízení č. 2026/97 zahrnují zákaz přihlížet k informacím,
         které se týkají skutečností, jež nastaly po skončení období šetření. Nicméně v projednávaném případě okolnost, že rozšíření
         Společenství představuje událost, k níž došlo po období šetření, nemůže v žádném případě zbavit orgány povinnosti uvedené
         v předchozím bodě. 
      
      66      Jak Soud měl příležitost zdůraznit, pokud jde o čl. 6 odst. 1 nařízení č. 384/96, období šetření a zákaz zohlednění skutečností,
         které nastaly po jeho skončení, mají za cíl zajistit, aby výsledky šetření byly reprezentativní a hodnověrné tím, že zajišťují,
         aby důkazy, na kterých je založeno stanovení dumpingu a újmy, nebyly ovlivněny jednáním dotčených výrobců následujícím po
         zahájení antidumpingového řízení, a tedy aby konečné clo uložené v řízení mohlo účinně nahradit újmu vyplývající z dumpingu
         (rozsudek Nanjing Metalink v. Rada, bod 63 výše, bod 59).
      
      67      Krom toho čl. 6 odst. 1 nařízení č. 384/96 tím, že používá výraz „zpravidla“, umožňuje výjimky ze zákazu zohlednění informací
         týkajících se období, jež následuje po období šetření. Co se týče okolností ve prospěch podniků dotčených šetřením, bylo rozhodnuto,
         že nelze ukládat orgánům Společenství, aby zohledňovaly důkazy, které spadají do období následujícího po období šetření, ledaže
         by tyto důkazy odhalily nové skutečnosti, v jejichž důsledku by zamýšlené uložení antidumpingového cla bylo zjevně nepřiměřené
         (rozsudky ze dne 11. července 1996, Sinochem Heilongjiang v. Rada, T‑161/94, Recueil, s. II‑695, bod 88, a ze dne 20. června
         2001, Euroalliages a další v. Komise, T‑188/99, Recueil, s. II‑1757, bod 75). Pokud se naopak důkazy týkající se období následujícího
         po období šetření jeví – vzhledem ke skutečnosti, že odrážejí stávající jednání dotčených podniků – jako odůvodňující uložení
         nebo zvýšení antidumpingového cla, je nutné na základě výše uvedeného konstatovat, že orgány jsou oprávněny, dokonce i povinny,
         je zohlednit (rozsudek Nanjing Metalink v. Rada, bod 63 výše, bod 61). Stejná úvaha může být uplatněna, pokud jde o použití
         čl. 11 odst. 1 nařízení č. 2026/97, jehož znění je v tomto ohledu stejné jako znění čl. 6 odst. 1 nařízení č. 384/96.
      
      68      Navíc je třeba připomenout, že podle ustálené judikatury v oblasti obchodních ochranných opatření orgány Společenství disponují
         širokou posuzovací pravomocí z důvodu složitosti hospodářských, politických a právních situací, které musí přezkoumávat (viz
         rozsudek Soudu ze dne 28. října 2004, Shanghai Teraoka Electronic v. Rada, T‑35/01, Sb. rozh. s. II‑3663, bod 48 a citovaná
         judikatura). Přitom podle ustálené judikatury rovněž platí, že pokud orgány disponují takovou pravomocí, má dodržování záruk
         přiznaných právním řádem Společenství ve správních řízeních ještě větší význam, přičemž tyto záruky zahrnují zejména povinnost
         příslušného orgánu pečlivě a nestranně přezkoumat všechny relevantní skutečnosti projednávaného případu (rozsudek Soudního
         dvora ze dne 21. listopadu 1991, Technische Universität München, C‑269/90, Recueil, s. I‑5469, bod 14, a rozsudek Soudu ze
         dne 18. září 1995, Nölle v. Rada a Komise, T‑167/94, Recueil, s. II‑2589, bod 73).
      
      69      Je nutno konstatovat, že přistoupení deseti nových členských států v době mezi koncem období šetření a přijetím napadených
         nařízení představuje relevantní skutečnost, kterou orgány byly povinny přezkoumat ve smyslu judikatury uvedené v bodě 68 výše
         za účelem zhodnocení jejího dopadu na obě probíhající řízení. 
      
      70      V rozporu s tvrzením Rady, nemůže pouhý odkaz na předpokládaný omezený celkový hospodářský význam rozšíření zbavit orgány
         výše uvedené povinnosti, jelikož taková obecná úvaha se netýká zvláštního hospodářského odvětví, do něhož spadá dotčený dovoz.
         
      
      71      Pokud jde o oznámení o možnosti přezkumu opatření z důvodu rozšíření přijaté Komisí, toto oznámení nemůže nijak představovat
         dostatečné zohlednění účinků rozšíření na probíhající řízení. Naopak tato metoda spočívá v tom, že účinky rozšíření nebudou
         přezkoumávány bez návrhu, přičemž umožňuje pozdější přezkum dotčených opatření. Přitom pouhá možnost takového přezkumu, která
         je ponechaná na úvaze Komise a následuje po přijetí nařízení, nemůže zbavit orgány povinnosti ujistit se, že rozšíření Společenství
         nemůže mít dopad na výši antidumpingových a antisubvenčních cel.
      
      72      Nicméně z obecného informačního dokumentu týkajícího se aspektů obou řízení, jež se vztahují k újmě, příčinné souvislosti
         a zájmu Společenství, vyplývá, že v projednávaném případě posoudila Komise důsledky rozšíření pro relevanci údajů získaných
         během období šetření. V tomto dokumentu Komise upozorňuje – aniž by byla její zjištění zpochybněna žalobkyněmi – na to, že
         jednak indické dovozy do nových členských států měly mírně nižší cenu, než byla cena zjištěná v průběhu období šetření, a jednak,
         pokud jde o prodej, výrobu, jakož i dovoz dotčeného výrobku, podíl desíti nových členských států byl minimální. Krom toho
         je v tomto dokumentu zmíněno, že jediné dva známé závody vyrábějící dotčený výrobek v nových členských státech se nacházejí
         v Polsku a že Komise obdržela informace pocházející z antidumpingového šetření vedeného polskými orgány v roce 2003, z nichž
         vyplývá, že ceny indických dovozů do Polska jsou nižší o 4 % než ceny dovozů do Společenství. 
      
      73      Tím, že Komise provedla takové ověření po skončení období šetření, ujistila se, že informace získané při příležitosti šetření
         jsou nadále reprezentativní, pokud jde o Společenství v jeho složení v době přijetí antidumpingových a antisubvenčních cel.
         Tímto Komise neporušila svou povinnost přezkoumat všechny relevantní skutečnosti projednávaného případu.
      
      74      Pokud jde o argument vycházející z toho, že orgány měly ověřit, zda informace, které měly k dispozici, umožňovaly zahájit
         šetření v rozšířeném Společenství, z výše uvedených zjištění vyplývá, že musí být zamítnut. Nutně z toho totiž plyne, že informace,
         na jejichž základě se Komise rozhodla zahájit dotčená řízení, mohla rovněž odůvodnit zahájení šetření ve Společenství tvořeném
         25 členskými státy. 
      
      75      Pokud jde o odkazy na ustanovení antidumpingového kodexu z roku 1994 a Dohody SCM, stačí konstatovat, že žalobkyně neprokázaly,
         že mají odlišný obsah než ustanovení nařízení č. 384/96 a č. 2026/97, která provádějí zvláštní povinnosti, jež obsahují.
      
      76      Z výše uvedeného vyplývá, že druhý žalobní důvod musí být zamítnut.
      
       Ke třetímu žalobnímu důvodu, týkajícímu se kvalifikace režimu „Duty Entitlement Passbook“ jako subvence a určení výše vyrovnávacího
            cla 
       Argumenty účastnic řízení
      77      Žalobkyně tvrdí, že napadené antisubvenční nařízení je v rozporu se zásadou proporcionality, čl. 1 odst. 1, čl. 2 odst. 1
         písm. a) bodem ii) a čl. 15 odst. 2 nařízení č. 2026/97, jakož i s jeho přílohou III a s čl. 1 odst. 1 písm. a) bodem ii)
         a čl. 19 odst. 3 Dohody SCM a je stiženo vadou spočívající ve zjevně nesprávném posouzení a procesními vadami z důvodu zavedení
         vyrovnávacího cla v nepřiměřené výši. 
      
      78      Úvodem připomínají, že indický režim „Duty Entitlement Passbook“ (dále jen „DEPB“) umožňuje vývozci získat úvěr na dovoz ve
         výši odpovídající částce cla zaplaceného za dovoz surovin nezbytných k výrobě vyváženého výrobku na jednotném základě v souladu
         s tzv. „standard technical input-output“ normami (dále jen „norma SION“). Zdůrazňují význam nahrazení cla vybraného při dovozu
         surovin nezbytných k výrobě dotčeného výrobku, a zejména nejdražší z těchto surovin, koksu druhu „premium needle coke“, která
         se nenachází v Indii. 
      
      79      Žalobkyně zpochybňují kvalifikaci režimu jako subvence uvedenou v napadeném antisubvenčním nařízení. V každém případě i přesto,
         že by přítomnost prvků subvence v DEPB mohla být předmětem diskuse, bylo nesprávně rozhodnuto, že napadnutelnou výhodu představují
         veškerá dovozní cla, která jsou běžně splatná u všech dovozů. Pouze získaný přebytek může být subvencí. 
      
      80      Zaprvé, takový závěr vyplývá ze znění čl. 2 odst. 1 písm. a) bodu ii) nařízení č. 2026/97 ve vzájemném spojení s jeho přílohou
         I bodem i). Příloha II část I bod 2 rovněž podporuje tuto analýzu. Vyplývá z toho, že o subvenci se může jednat pouze tehdy,
         pokud systém navracení vede k navrácení nadměrné částky, a to do výše přebývající částky. Komisi tedy přísluší prokázat existenci
         navracení nadměrné částky předtím, než jej případně kvalifikuje jako subvenci. Stejný přístup byl použit v definici uvedené
         v příloze III části I. Podle žalobkyň totiž vzhledem k tomu, že DEPB musí být kvalifikován jako systém navracení u náhradních
         vstupů, je použitelná příloha III nařízení č. 2026/97, kterou Rada opomenula analyzovat.  
      
      81      Argument Rady, podle něhož se může jednat o subvenci, i když není vyplacena nadměrná částka, pokud dotčený režim není striktně
         v souladu s ustanoveními příloh I až III nařízení č. 2026/97, spočívá na nesprávném předpokladu, že tyto přílohy uvádějí jednotlivé
         podmínky, které musí splňovat režim navracení pro to, aby byl dokonalý, zatímco se jedná spíše o hlavní zásady, jejichž cílem
         je určit záruky pro případ navrácení nadměrné částky. 
      
      82      Zadruhé, je nesprávné mít za to, že DEPB není správně vytvořeným režimem celních úlev z toho důvodu, že v Indii neexistuje
         řízení, jehož cílem by bylo ověřit, že tento režim je správně prováděn. Podle žalobkyň takový systém existuje a tvoří jej
         následující prvky: jednak použití a striktní provádění normy SION, a jednak okolnost, že úvěry jsou poskytovány při vývozu
         a mohou být použity pouze pro dovoz surovin, které představují vstupy, podle tzv. „input-output“ norem. Uvádějí rovněž, že
         většina indických vývozců používá DEPB stejným způsobem jako systém navracení ukládající striktní povinnost využít jakoukoliv
         navrácenou částku k zaplacení cel za dovoz konkrétních vstupů spotřebovaných při výrobě vyvážených výrobků, jelikož je hospodářsky
         rozumné takto jednat. Tento systém, který spočívá na podněcování hospodářských subjektů, tak odpovídá praktickým hlediskům
         a potřebě správního zjednodušení na celém indickém území. 
      
      83      Zatřetí, žalobkyně vytýkají orgánům, že neprovedly šetření za účelem se ujistit, že při zohlednění vstupů existovala nadměrná
         částka, a že tak porušily zásadu řádné správy, jakož i základní zásady nařízení č. 2026/97. Uvádějí v podstatě, že Komise
         má zvláštní povinnost přezkoumat, zda veřejné orgány země vývozu zavedly systém nebo postup umožňující ověřit, jaké vstupy
         jsou spotřebovány při výrobě vyváženého výrobku a jaké částce odpovídají. Vzhledem k tomu, že se mělo za to, že v Indii takový
         systém neexistuje, příslušelo Komisi, aby provedla šetření za účelem ověření jednak toho, zda DEPB funguje v praxi, a jednak
         toho, v jakém rozsahu může poskytnout vývozcům nadměrnou úlevu za účelem použití vyrovnávací částky pouze na tuto úlevu. Není
         logické mít za to, že nový přezkum přísluší provést indickým orgánům, jelikož tento přezkum předpokládá existenci dostačujících
         systémů ověřování, které – kdyby existovaly – by zabránily navrácení nadměrné částky. V každém případě žalobkyně připomínají,
         že úkol určit, zda se jedná o subvenci, a v případě, že tomu tak je, určit její výši, přísluší orgánům Společenství. 
      
      84      Začtvrté, odkazují na zásadu mezinárodního práva, zakotvenou v Dohodě SCM a celním systému Společenství, podle níž výrobce
         není povinen odvést clo ze zboží dovezeného pouze za účelem jeho zpracování a následného opětovného vývozu. Nicméně na mezinárodní
         úrovni neexistuje závazná definice podmínek, které má takový režim splňovat. Přístup přijatý orgány Společenství znamená uložit
         Indii, která je rozvojovou zemi a nemá rozvinutý celní systém, režim zcela odpovídající režimu stanovenému celním kodexem
         Společenství. 
      
      85      Zapáté a podpůrně, v případě, že bude rozhodnuto, že subvenci představuje celá navracená částka, ať je nadměrná, nebo nikoliv,
         žalobkyně připomínají, že Komise musí ještě vypočítat výši napadnutelné subvence. Uvádějí, že podle článku 5 nařízení č. 2026/97
         tuto částku představuje pouze výhoda, kterou získal příjemce. Vzhledem k tomu, že je všeobecně uznáváno, že vstupy spotřebované
         při výrobě vyváženého výrobku jsou osvobozeny od dovozního cla, může být výhoda poskytnuta pouze tehdy, pokud vývozce obdržel
         navrácenou částku vyšší, než je částka dovozního cla zaplacená za vstupy spotřebované při výrobě vyváženého výrobku. 
      
      86      Rada zpochybňuje opodstatněnost tohoto žalobního důvodu. 
      
       Závěry Soudu
      87      V rámci toho žalobního důvodu žalobkyně v podstatě vytýkají orgánům, že se dopustily nesprávného právního posouzení při výkladu
         pojmu „subvence“, nesprávné právní kvalifikace DEPB a konečně, že porušily povinnost procesní povahy, když se nezabývaly skutečným
         fungováním DEPB. 
      
      88      Název tohoto žalobního důvodu uvádí rovněž zásadu proporcionality. Nicméně žalobkyně nikde nevysvětlují, proč je kvalifikace
         DEPB jako subvence v rozporu se zásadou proporcionality. Taková část žalobního důvodu tedy nesplňuje požadavky čl. 44 odst. 1
         jednacího řádu Soudu, jelikož není dostatečně jasná a přesná pro to, aby umožnila žalované připravit svou obranu a Soudu rozhodnout
         o žalobě případně i bez dalších podpůrných informací, a musí být tedy prohlášena za nepřípustnou (viz v tomto smyslu rozsudek
         Soudu ze dne 14. května 1998, Mo och Domsjö v. Komise, T‑352/94, Recueil, s. II‑1989, body 333 a 334).
      
      –       K údajnému nesprávnému právnímu posouzení při výkladu pojmu „subvence“ 
      89      Podle čl. 2 odst. 1 písm. a) bodu ii) nařízení č. 2026/97: „Má se za to, že subvence byla poskytnuta, pokud […] některá vláda
         v zemi původu nebo vývozu poskytla finanční příspěvek, tj. pokud […] vláda své jinak splatné příjmy promine nebo je nevybere
         (např. daňové pobídky ve formě daňových zápočtů); v tomto ohledu se osvobození vyvážených výrobků od cla nebo daní, kterým
         podléhají obdobné výrobky určené pro domácí spotřebu, nebo vrácení tohoto cla a daní až do částky, která nepřesáhne skutečně
         uloženou výši, nepovažuje za subvenci, bylo-li osvobození poskytnuto v souladu s přílohami I až III.“
      
      90      V rozporu s tím, co uvádějí žalobkyně, z tohoto ustanovení vyplývá, že přílohy I až III nařízení č. 2026/97 neobsahují pouze
         hlavní zásady, jejichž účelem je určit záruky proti možnosti vrácení nadměrné částky, ale obsahují pravidla, jejichž dodržení
         je nezbytné k tomu, aby vrácení cla nebo osvobození od něho nebylo kvalifikováno jako subvence. Tento závěr je jediný možný
         s ohledem na zvláště jasné znění čl. 2 odst. 1 písm. a) bodu ii) nařízení č. 2026/97. Krom toho ze struktury tohoto článku
         vyplývá, že odchylka ve prospěch osvobození od cla nebo vrácení cla je výjimkou ze zásady, podle níž prominutí nebo nevybrání
         běžně splatných veřejných příjmů představuje subvenci. Je nutno ji tudíž vykládat striktně.
      
      91      Proto když Rada v bodech 8 a 9 odůvodnění napadeného antisubvenčního nařízení rozhodla, že při nedodržení ustanovení příloh
         I až III nařízení č. 2026/97 představuje napadnutelnou výhodu vrácení veškerých dovozních cel, která jsou běžně splatná u všeho
         dovozu, nedopustila se nesprávného právního posouzení při výkladu nařízení č. 2026/97. Omezení kvalifikace subvence pouze
         na obdrženou nadměrnou částku, jak navrhují žalobkyně, totiž předpokládá, že systém vrácení cla nebo osvobození od něj je
         slučitelný s čl. 2 odst. 1 písm. a) bodem ii) nařízení č. 2026/97, a tedy s přílohami I až III. 
      
      92      Ze stejných důvodů musí být odmítnut argument vycházející z údajného porušení článku 5 nařízení č. 2026/97, podle něhož se
         „[v]ýše napadnutelných subvencí [...] vypočte na základě výhody, kterou získal příjemce subvence a která bude zjištěna za
         posuzované období“. Spočívá totiž na stejném nesprávném předpokladu, že vývozci mají nárok na navrácení cla zaplaceného za
         vstupy použité ve vyvážených výrobcích, zatímco z výše uvedeného vyplývá, že tento nárok je podmíněn dodržením čl. 2 odst. 1
         písm. a) bodu ii) nařízení č. 2026/97.
      
      93      Tento závěr není vyvrácen odkazem na přílohu I bod i), přílohu II část I 2 a přílohu III část I, v nichž je v podstatě upřesněno,
         že systém navracení může představovat subvenci, pokud vede k vyplacení vyšší částky, než je vybraná částka. Stačí zdůraznit,
         že tato jednotlivá ustanovení připomínají zásadu uvedenou v čl. 2 odst. 1 písm. a) bodu ii) nařízení č. 2026/97, ale jejich
         cílem není upřesnit kritéria, která musí splňovat systém navracení k tomu, aby byl slučitelný s tímto článkem, vzhledem k tomu,
         že tato kritéria jsou uvedena v jiných ustanoveních příloh II a III nařízení č. 2026/97.
      
      94      Konečně, pokud jde o čl. 1 odst. 1 a čl. 15 odst. 2 nařízení č. 2026/97, jakož i o čl. 1 odst. 1 písm. a) číslo 1) bod iii)
         a čl. 19 odst. 3 Dohody SCM, na něž odkazuje znění tohoto žalobního důvodu, žalobkyně nevysvětlují, proč by měly mít jakýkoliv
         dopad na analýzu podmínek, které musí splňovat režim osvobození od dovozního cla nebo režim jeho vrácení pro to, aby nebyl
         kvalifikován jako subvence. 
      
      –       K údajné nesprávné kvalifikaci DEPB jako subvence
      95      Podle přílohy II části II bodu 4 nařízení č. 2026/97: „Existuje-li podezření, že […] systém navracení zahrnuje subvenci v důsledku
         nepřiměřené slevy nebo nepřiměřeného vrácení nepřímých daní nebo dovozních poplatků u vstupů, které jsou spotřebovány při
         výrobě vyváženého výrobku, Komise zpravidla nejprve zjistí, zda vláda země vývozu zavedla systém nebo postup pro ověřování,
         které vstupy a v jakém objemu byly spotřebovány při výrobě vyvážených výrobků, a zda tento systém nebo postup uplatňuje. Pokud
         zjistí, že se takový systém nebo postup uplatňuje, Komise jej zpravidla dále prošetří, aby zjistila, zda je přiměřený, účinný
         pro dosažení zamýšleného účelu a založený na obchodních zvyklostech obecně uznávaných v zemi vývozu.“ Příloha III část II
         bod 2 nařízení č. 2026/97 zní podobně, pokud jde o systém navracení u náhradních vstupů. 
      
      96      Z přílohy II části II bodu 5 nařízení č. 2026/97 vyplývá toto: „Jestliže takový systém nebo postup neexistuje nebo není přiměřený
         nebo jestliže je tento systém nebo postup stanoven a považován za přiměřený, ale je shledáno, že není skutečně uplatňován
         nebo je uplatňován neúčinně, provede zpravidla země vývozu další zkoumání na základě skutečných vstupů, aby zjistila, zda
         nedošlo k nepřiměřené platbě. Považuje-li to Komise za nutné, může být provedeno další šetření v souladu s bodem 4 [části
         II].“ Příloha III část II bod 3 nařízení č. 2026/97 zní podobně, pokud jde o systém navracení u náhradních vstupů. 
      
      97      K učinění závěru, že DEPB nemůže být kvalifikován jako povolený režim navracení u vstupů nebo náhradních vstupů, se Rada opřela
         zejména o okolnost popsanou v bodě 9 odůvodnění napadeného antisubvenčního nařízení, podle níž: 
      
      „[I]ndická vláda neuplatňovala účinný systém ověřování nebo postup potvrzování toho, zda a v jakém množství byly vstupy spotřebovávány
         při výrobě vyváženého výrobku (příloha II část II bod 4 nařízení [č. 2026/97] a v případě režimů navracení u náhradních vstupů
         příloha III část II bod 2 nařízení [č. 2026/97]). Kromě toho indická vláda neprováděla ani povývozní zkoušky vycházející ze
         skutečných použitých vstupů, aby určila, zda došlo k nadměrné platbě, ačkoli by takové zkoušky byly při nepřítomnosti efektivně
         uplatňovaného systému ověřování (příloha II část II bod 5 a příloha III část II bod 3 nařízení [č. 2026/97]) běžně vyžadovány.“
         
      
      98      Je třeba konstatovat, že Rada přijala správný výklad kritérií uvedených v přílohách II a III nařízení č. 2026/97, jejichž
         cílem je ověřit, že systém navracení existující v zemi vývozu umožňuje ujistit se o skutečné spotřebě vstupů nebo náhradních
         vstupů. První kritérium vyžaduje existenci systému nebo postupu umožňujícího provést takové ověření. Druhé kritérium, které
         se použije podpůrně v případě, že by takový postup nebo systém neexistoval nebo nebyl účinný, vyžaduje, aby země vývozu provedla
         přezkoumání na základě skutečných použitých vstupů nebo uskutečněných obchodů. 
      
      99      Rada měla správně za to, že DEPB nesplňuje kritéria stanovená v přílohách II a III nařízení č. 2026/97. 
      
      100    Jednak z popisu DEPB, jak je uveden v bodech 23 až 30 odůvodnění prozatímního antisubvenčního nařízení, jenž je potvrzen Radou
         v bodě 6 odůvodnění napadeného antisubvenčního nařízení a jenž není žalobkyněmi zpochybňován, nevyplývá, že by indická vláda
         zavedla postup nebo mechanismus ověřování. V rozporu s tvrzením žalobkyň nemůže být spojení několika faktorů, mezi nimi použití
         normy SION, použití úvěrů na dovoz vstupů a okolnosti, které se dovolávají ve svých písemných vyjádřeních, že většina indických
         vývozců používá DEPB stejným způsobem jako systém navracení ukládající striktní povinnost použít jakoukoliv navrácenou částku
         k zaplacení cel za dovoz konkrétních vstupů spotřebovaných při výrobě vyvážených výrobků, považováno za postup nebo systém
         ověřování ve smyslu přílohy II části II bodu 4 a přílohy III části II bodu 2 nařízení č. 2026/97. 
      
      101    Krom toho je nesporné, že indické orgány neprovedly povývozní zkoušky, jak byly povinny učinit v případě neexistence postupu
         nebo systému ověřování podle přílohy II části II bodu 5 nařízení č. 2026/97 a přílohy III části II bodu 3 téhož nařízení.
         Tato skutečnost je ostatně potvrzena argumentací žalobkyň, podle níž přísluší Společenství, aby provedlo takové zkoušky.
      
      102    Rada tedy správně mohla mít za to, že DEPB nesplňuje kritéria uvedená v přílohách II a III nařízení č. 2026/97, a že proto
         nemůže být kvalifikován jako povolený režim navracení u vstupů nebo náhradních vstupů ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. a) bodu
         ii) téhož nařízení. 
      
      103    Tento závěr není ovlivněn použitím příslovce „zpravidla“ v přílohách II a III nařízení č. 2026/97. I když toto příslovce zahrnuje
         to, že za zvláštních okolností orgány mohou případně použít jiná kritéria, nemůže jim odejmout možnost opřít se o nesplnění
         stanovených kritérií za účelem určení nepovoleného charakteru režimu navracení u vstupů a náhradních vstupů.
      
      104    Pokud jde o argumenty žalobkyň vycházející z neexistence závazné definice režimu navracení cla na mezinárodní úrovni a z okolnosti,
         že Indie je rozvojovou zemí, nemohou vyvrátit tento závěr. V tomto ohledu stačí zdůraznit, že přílohy II a III nařízení č. 2026/97
         jsou stejné jako přílohy II a III Dohody SCM a že posledně uvedené přílohy nečiní žádný rozdíl ve prospěch rozvojových zemí.
         
      
      105    Podpůrně může být uvedeno, že DEPB nevychází ze skutečných vstupů nebo náhradních vstupů použitých ve vyváženém výrobku, ale
         z pouhého odhadu jejich množství. Proto tento systém nezahrnuje podmínku skutečného použití vstupů ve vyváženém výrobku. Přitom
         taková podmínka vyplývá implicitně, ale nevyhnutelně z čl. 2 odst. 1 písm. a) bodu ii) nařízení č. 2026/97, jakož i z jeho
         příloh II a III. 
      
      –       K neprovedení šetření týkajícího se skutečného fungování DEPB
      106    Jak vyplývá z výše uvedených bodů 95 a 96, Komise musí pouze určit, zda vláda země vývozu zavedla a používá systém a postup
         kontroly. Není vůbec povinna, v rozporu s tvrzením žalobkyň, provádět šetření za účelem ověření fungování DEPB v praxi. Naopak
         v případě, že neexistuje náležitý systém nebo postup kontroly, přísluší zemi vývozu, a nikoli Společenství, aby provedla nové
         přezkoumání vycházející z dotčených skutečných vstupů a uskutečněných obchodů. Tato část žalobního důvodu musí být tedy zamítnuta.
         
      
      107    S ohledem na výše uvedené je třeba třetí žalobní důvod zamítnout.
      
       Ke čtvrtému žalobnímu důvodu, vycházejícímu z nezohlednění účinků protisoutěžních praktik na trhu Společenství, za které byla
            uložena sankce, při určení újmy 
       Argumenty účastnic řízení
      108    Žalobkyně uvádějí, že napadená nařízení porušují jednak čl. 1 odst. 1, čl. 3 odst. 1, 6 a 7, čl. 9 odst. 4 nařízení č. 384/96,
         jakož i články 3 a 9 antidumpingového kodexu z roku 1994, a jednak čl. 1 odst. 1, čl. 8 odst. 1, 6 a 7 a čl. 15 odst. 1 nařízení
         č. 2026/97, jakož i články 15 a 19 Dohody SCM a jsou stižena vadou spočívající ve zjevně nesprávném posouzení v rozsahu, v němž
         ukládají konečná cla na dovoz dotčeného výrobku, aniž byla správně a náležitě určena újma, zejména proto, že se opírají o údaje,
         které protisoutěžní dohoda činí málo hodnověrnými. 
      
      109    Připomínají, že antidumpingová a vyrovnávací cla mohou být uložena pouze na základě šetření, které prokázalo podstatnou újmu
         způsobenou výrobnímu odvětví Společenství. Podle pravidel WTO je nezbytné se ujistit, že použití ochranných obchodních opatření
         nebrání přístupu dotčeného dovozu na trh Společenství, pokud újmu výrobnímu odvětví Společenství mohly způsobit jiné činitele.
         Přesný výpočet přesné výše újmy je tudíž nezbytný k zabránění tomu, aby újma způsobená jinými činiteli nebyla přičítána přezkoumávanému
         dovozu, a k umožnění účinného použití pravidla nižšího cla. 
      
      110    Zdůrazňují rovněž význam, jenž přiznal soud Společenství určení úlohy, kterou hrají v újmě způsobené výrobnímu odvětví Společenství
         jiné činitele, zejména případné protisoutěžní praktiky. Soudní dvůr tak ve svém rozsudku ze dne 11. června 1992, Extramet
         Industrie v. Rada (C‑358/89, Recueil, s. I‑3813), zrušil clo z důvodu, že Komise správně neurčila újmu způsobenou dovozem
         ani nepřezkoumala, zda relevantní výrobní odvětví Společenství nebylo původcem své újmy z důvodu svých protisoutěžních jednání.
         
      
      111    Podle názoru žalobkyň podle rozsudku Soudu ze dne 19. září 2001, Mukand a další v. Rada (T‑58/99, Recueil, s. II‑2521), přísluší
         Komisi, aby ověřila, zda trh, jehož se týkalo šetření, byl ovlivněn dotčenými protisoutěžními činnostmi, a případně, zda bylo
         možné dospět k věrohodným závěrům, pokud jde o újmu. Připomínají také to, že podle čl. 8 odst. 6 a 7 nařízení č. 2026/97 a čl. 3
         odst. 6 a 7 nařízení č. 384/96 jsou orgány povinny nepřičítat přezkoumávanému dovozu nepříznivé účinky protisoutěžního jednání
         výrobního odvětví Společenství na toto odvětví. Z toho vyvozují, že v případě protisoutěžního jednání, které vede ke stanovení
         cen výrobků, jichž se týká antidumpingové a antisubvenční šetření, na trhu Společenství, je Komise povinna ukončit řízení,
         jelikož tato protisoutěžní činnost činí neplatným určení újmy a příčinné souvislosti, nebo je dokonce znemožňuje. 
      
      112    V projednávaném případě žalobkyně uvádějí, že měla být zohledněna protisoutěžní jednání, za která Komise uložila sankci v rozhodnutí
         2002/271/ES ze dne 18. července 2001 o postupu podle článku 81 [ES] a článku 53 Dohody o Evropském hospodářském prostoru (Úř. věst.
         2002, L 100, s. 1). Jednak hlavní účinky spočívaly v cenách uměle zvýšených až do března 1998. To brání přesnému určení jak
         ceny indických dovozů, která byla údajně velmi nízká, tak náležité úrovně ziskovosti výrobního odvětví Společenství. Krom
         toho protisoutěžní praktiky způsobily umělé zvětšení podílů výrobců Společenství na trhu. Neměl by tedy být vyvozován žádný
         důsledek z okolnosti, že cenová úroveň klesla. Žalobkyně z toho vyvozují, že Komise nemohla věrohodně ohodnotit ukazatele
         újmy. Podle žalobkyň se Komise měla zabývat také otázkou, zda obtíže výrobního odvětví Společenství nejsou způsobeny jeho
         jednáním. Tvrdí, že okolnosti projednávaného případu činí analýzu snadnější než ve věci, ve které byl vydán rozsudek Mukand
         a další v. Rada, bod 111 výše, jelikož protisoutěžní praktiky mají účinky na stejném trhu jako dotčený dovoz. Z toho vyvozují,
         že srovnání cenových úrovní uhlíkových elektrod pocházejících ze Společenství a indických uhlíkových elektrod je nemožné.
         
      
      113    Žalobkyně zpochybňují analýzu, podle níž kartel v počáteční den přezkoumávaného období, 1. ledna 1999, již neměl účinky. Je
         iluzorní tvrdit, že účinky kartelové dohody o stanovení cen a rozdělení trhů mohou okamžitě zaniknout, zejména na oligopolním
         trhu. Uvádějí, že ke dni 1. ledna 1999 šetření Komise týkající se kartelu teprve začalo a účinky kartelu byly v té době na
         vrcholu, zejména jelikož uplatňované ceny byly dohodnuty v průběhu předchozích let, a byly tedy na velmi vysoké úrovni. Následné
         snížení zjištěných cen by mělo být tedy spíše přičteno postupnému zanikání účinků kartelové dohody než indickému dovozu. Žalobkyně
         v tomto ohledu tvrdí, že sdělily Komisi skutečnosti prokazující, že na trhu nadále působily účinky kartelové dohody, které
         představovaly důkazy o simultánním a totožném zvýšení cen. 
      
      114    Z výše uvedeného žalobkyně vyvozují, že ke zjevně nesprávnému posouzení došlo jak při určení újmy, tak při určení příčinné
         souvislosti. Jednak Komise neměla vhodné a věrohodné ukazatele pro změření újmy. Uvádějí v podstatě, že vzhledem k tomu, že
         cílem vyrovnávacích a antidumpingových opatření je v zásadě obnovení soutěžního charakteru trhu, je nezbytné, aby Komise měla
         přesnou představu o úrovni soutěže, která by měla existovat na tomto trhu. V projednávaném případě představovalo jediný číselně
         vyjádřitelný údaj snížení výkonnosti výrobního odvětví Společenství, které nelze postavit na roveň podstatné újmě, jež může
         odůvodnit zavedení cel. Krom toho, pokud jde o přezkum příčinné souvislosti, je třeba mít za to, že snížení výkonnosti výrobců
         Společenství je přičitatelné jejich vlastním úkonům spočívajícím v protisoutěžních praktikách, a nikoli indickému dovozu.
         
      
      115    Rada tvrdí, že orgány přezkoumaly, zda existence kartelu v minulosti měla vliv na údaje týkající se újmy, které měly být zohledněny,
         a došly správně k závěru, že tomu tak nebylo. 
      
       Závěry Soudu
      116    Článek 1 odst. 1 nařízení č. 384/96 stanoví, že antidumpingové clo může být uloženo na každý výrobek, jehož propuštění do
         volného oběhu ve Společenství působí újmu.
      
      117    Článek 3 téhož nařízení stanoví:
      
      „1. Není-li stanoveno jinak, rozumí se pro účely tohoto nařízení výrazem ,újma‘ podstatná újma výrobnímu odvětví Společenství,
         její hrozba nebo závažné zpoždění při zavádění některého výrobního odvětví Společenství a vykládá se podle tohoto článku.
      
      […]
      6. Ze všech relevantních důkazů […] musí vyplývat, že dumpingové dovozy působí újmu ve smyslu tohoto nařízení […]
      7. Jiné známé činitele než dumpingové dovozy, které ve stejnou dobu působí újmu výrobnímu odvětví Společenství, se rovněž
         zkoumají, aby bylo zajištěno, že újma způsobená těmito jinými činiteli nebude přičítána podle odstavce 6 dumpingovým dovozům.
         V této souvislosti je možno vzít v úvahu následující činitele: objem a ceny dovozů, které nebyly prodávány za dumpingové ceny,
         […] restriktivní obchodní praktiky výrobců ve třetích zemích a ve Společenství […]“
      
      118    Podle čl. 9 odst. 4 nařízení č. 384/96, „[p]okud z konečného zjištění skutkového stavu vyplývá, že existuje dumping a jím
         způsobená újma a v zájmu Společenství […] je nutné zasáhnout, uloží Rada […] konečné antidumpingové clo“.
      
      119    Články 1, 8 a 15 nařízení č. 2026/97 znějí podobně, pokud jde o vyrovnávací clo. 
      
      120    Podle ustálené judikatury platí, že otázka, zda výrobnímu odvětví Společenství vznikla újma a zda je tato újma přičitatelná
         dumpingovému nebo subvencovanému dovozu, jakož i otázka zda dovoz z jiných zemí nebo obecněji jiné známé činitele přispěly
         k újmě způsobené výrobnímu odvětví Společenství, předpokládá posouzení složitých hospodářských otázek, k němuž mají orgány
         širokou posuzovací pravomoc. Z toho vyplývá, že přezkum posouzení orgánů prováděný soudem Společenství musí být omezen na
         ověření dodržení procesních pravidel, věcné správnosti skutkových zjištění použitých k provedení zpochybňované volby, neexistence
         zjevně nesprávného posouzení skutkového stavu nebo neexistence zneužití pravomoci (viz v tomto smyslu rozsudky Soudu ze dne
         28. září 1995, Ferchimex v. Rada, T‑164/94, Recueil, s. II‑2681, bod 131, a Mukand a další v. Rada, bod 111 výše, bod 38).
      
      121    Zaprvé, pokud jde argument vycházející z údajné nevěrohodnosti ukazatelů újmy, je třeba připomenout, že podle čl. 3 odst. 2
         a 3 nařízení č. 384/96 a čl. 8 odst. 2 a 3 nařízení č. 2026/97 je určení újmy závislé zejména na zvýšení dovozu, vývoji cen
         na trhu Společenství, jakož i na vývoji ziskovosti výrobního odvětví Společenství. Je tedy důležité, aby ukazatele, o které
         se orgány opírají, odpovídaly běžným tržním podmínkám (viz v tomto smyslu rozsudek Mukand a další v. Rada, bod 111 výše, bod
         46).
      
      122    Analýza relevantních částí prozatímních nařízení, jež jsou potvrzena napadenými nařízeními, neprokazuje, že se orgány dopustily
         zjevně nesprávného posouzení, když měly za to, že na začátku přezkoumávaného období, tj. ke dni 1. ledna 1999, účinky protisoutěžních
         jednání, za která byla uložena sankce v rozhodnutí 2002/271, již neexistovaly (bod 46 odůvodnění prozatímního antidumpingového
         nařízení, potvrzený bodem 18 odůvodnění napadeného antidumpingového nařízení, a bod 90 odůvodnění prozatímního antisubvenčního
         nařízení, potvrzený bodem 27 odůvodnění napadeného antisubvenčního nařízení). 
      
      123    Z bodů 77 až 81 odůvodnění prozatímního antidumpingového nařízení, potvrzených Radou v bodě 21 odůvodnění napadeného antidumpingového
         nařízení, a z bodů 121 až 125 odůvodnění prozatímního antisubvenčního nařízení, potvrzených Radou v bodě 29 odůvodnění napadeného
         antisubvečního nařízení, totiž vyplývá, že tento závěr je podpořen dostatečně přesvědčivou analýzou vzhledem k tomu, že se
         jedná o oblast, v níž je orgánům přiznána široká posuzovací pravomoc. 
      
      124    Závěr, že kartel již ke dni 1. ledna 1999, datu zvolenému jako počátek přezkoumávaného období, neměl účinky, byl učiněn na
         základě zjištění, že prakticky všechny obchody, které byly skutečně vyúčtovány a zaplaceny v roce 1999, a jim odpovídající
         ceny vyplývaly z dohod přijatých poté, co kartel zanikl (březen 1998). Samotné toto zjištění bylo založeno na následující
         okolnosti, uvedené v bodě 78 odůvodnění prozatímního antidumpingového nařízení a bodu 122 prozatímního antisubvenčního nařízení:
      
      „Šetření ukázalo, že v období od roku 1998 do roku 1999 roční smlouvy pokrývaly 40 % obchodů, půlroční smlouvy pokrývaly asi
         35 % a čtvrtletní smlouvy nebo jednotlivé objednávky pokrývaly asi 25 %. Dlouhodobé smlouvy (např. tříleté smlouvy) se začaly
         prosazovat poměrně nedávno a v letech 1997 až 1998 představovaly zanedbatelné množství, ba téměř neexistovaly, což […] bylo
         logické na trhu, který se vyznač[oval] vysokými cenami.“ 
      
      125    Rada se navíc opírá o zjištění uvedené v bodě 80 odůvodnění prozatímního antidumpingového nařízení a v bodě 124 odůvodnění
         prozatímního antisubvenčního nařízení, že analýza dlouhodobých cen dotčeného výrobku na trhu Společenství prokázala jejich
         postupný růst v 90. letech, dosažení jejich vrcholu v roce 1998 a poté mezi roky 1998 a 1999 jejich pokles o 14 %. 
      
      126    Krom toho Komise vysvětlila, proč vývoj cen na jiném trhu, a sice na trhu elektrod o velkém průměru (tj. o průměru nad 700
         mm) není relevantní (bod 79 odůvodnění prozatímního antidumpingového nařízení a bod 123 odůvodnění prozatímního antisubvenčního
         nařízení). 
      
      127    Zůstává ověřit, zda výše uvedené úvahy nejsou vyvráceny argumenty žalobkyň. 
      
      128    Zaprvé, za účelem prokázání, že kartelová dohoda měla účinky na dotčeném trhu ještě ke dni 1. ledna 1999, žalobkyně tvrdí,
         že v té době šetření Komise týkající se kartelu teprve začalo a že protisoutěžní účinky vrcholily. Stačí konstatovat, že orgány
         se správně opřely o rozhodnutí 2002/271, z něhož vyplývá, že šetření začalo dne 5. června 1997 (bod 32 odůvodnění) a že protiprávní
         jednání trvalo do února/března 1998 (bod 155 odůvodnění). 
      
      129    Zadruhé, žalobkyně odkazují na oligopolní strukturu dotčeného trhu, jakož i na okolnost, že na něm nebyla hospodářská soutěž
         nebo byla velmi omezená, k tomu, aby zdůraznily, že k opětovnému zavedení hospodářské soutěže nemohlo dojít náhle, ale pouze
         postupně. Jak vyplývá z výše uvedených bodů 122 až 126, znění prozatímních a konečných nařízení samo o sobě neumožňuje konstatovat
         zjevně nesprávné posouzení. Přísluší tedy žalobkyním, aby předložily důkazy umožňující Soudu dojít k odlišnému závěru (viz
         v tomto smyslu rozsudky ze dne 17. prosince 1997, EFMA v. Rada, bod 45 výše, bod 106; ze dne 28. října 1999, EFMA v. Rada,
         T‑210/95, Recueil, s. II‑3291, bod 58, a Mukand a další v. Rada, bod 111 výše, bod 41).
      
      130    Žalobkyně předkládají v tomto ohledu různé důkazy, které podle nich prokazují simultánní zvýšení cen společnostmi SGL a UCAR
         po 1. lednu 1999, a tudíž skutečnost, že na trhu ještě nebyly běžné podmínky. Tyto důkazy byly připomenuty a další předloženy
         žalobkyněmi v jejich dopisu ze dne 22. června 2004. 
      
      131    Aniž by bylo nezbytné zabývat se důkazní hodnotou některých z těchto dokumentů vycházejících z internetových stránek (výňatek
         ze stránky Yahoo Finance, internetových stránek společností UCAR a SGL), stačí konstatovat, že se netýkají základní skutečnosti,
         o kterou se opřela Komise – a již potvrdila Rada – při učinění závěru, že běžné podmínky hospodářské soutěže již byly ke dni
         1. ledna 1999 obnoveny, a sice podstatného snížení cen o 14 % zaznamenaného mezi roky 1998 a 1999. Těmito dokumenty se totiž
         žalobkyně snaží prokázat pouze zvýšení cen, k němuž došlo simultánně po 1. lednu 1999 a zejména v období mezi rokem 2002 a rokem
         2004. Tyto dokumenty tudíž nezpochybňují úvahu, podle níž ke dni 1. ledna 1999 již zanikly účinky protisoutěžního jednání,
         k němuž došlo v minulosti, a proto ukazatele újmy byly dostatečně věrohodné. Vzhledem k tomu, že nedošlo k přímému zpochybnění
         této analýzy, nelze mít za to, že toto údajné paralelní zvýšení cen mělo svůj původ v praktikách, za které byla uložena sankce
         v rozhodnutí 2002/271, nebo že představuje důkaz o tom, že na trhu nebyly běžné podmínky.
      
      132    Tímto se skutečnosti projednávaného případu liší od skutečnosti věci, ve které byl vydán rozsudek Mukand a další v. Rada,
         bod 111 výše, dovolávaný žalobkyněmi, v němž Rada nezpochybňovala existenci skutečnosti, o níž měl Soud za to, že činí analýzu
         cen dotčeného výrobku málo věrohodnou. 
      
      133    Zadruhé musejí být v důsledku toho ostatní argumenty žalobkyň odmítnuty.
      
      134    Především orgány se nedopustily zjevně nesprávného posouzení, když měly za to, že jakmile zanikly účinky praktik, za které
         byla v rozhodnutí 2002/71 uložena sankce, nacházel se trh Společenství v běžné situaci hospodářské soutěže. 
      
      135    Dále je sice pravda, že podle ustálené judikatury Rada a Komise mají při zjišťování újmy povinnost přezkoumat, zda je předpokládaná
         újma skutečně důsledkem dumpingových dovozů, a ponechat stranou veškerou újmu vyplývající z jiných činitelů, a zejména z vlastního
         jednání výrobců Společenství (rozsudek Extramet Industrie v. Rada, bod 110 výše, bod 16, a rozsudek Soudu ze dne 14. března
         2007, Aluminium Silicon Mill Products v. Rada, T‑107/04, Sb. rozh. s. II‑669, bod 72). Nicméně z důvodů uvedených výše je
         třeba mít za to, že újma, kterou si výrobní odvětví Společenství mohlo případně samo způsobit, již v době, kdy začalo přezkoumávané
         období, neexistovala. 
      
      136    Konečně, pokud jde o odkazy žalobkyň na údajné porušení článků 3 a 9 antidumpingového kodexu z roku 1994 a článků 15 a 19
         Dohody SCM, zdá se, že žalobkyně netvrdí, že tato ustanovení mají jiný obsah než ustanovení nařízení č. 384/96 a č. 2026/97,
         která provedla zvláštní povinnosti, jež obsahují. 
      
      137    S ohledem na výše uvedené je třeba čtvrtý žalobní důvod zamítnout.
      
       K pátému žalobnímu důvodu, týkajícímu se nezohlednění účinků jiných činitelů při určování újmy a volby metody výpočtu uvedené
            újmy 
       Argumenty účastnic řízení 
      138    Žalobkyně v podstatě orgánům vyčítají, že veškerou újmu přičetly indickému dovozu, ačkoliv náležité šetření ohledně jiných
         činitelů, zejména ohledně jiných dovozů, které se vyznačovaly velmi nízkými cenami, by určitě vedlo k uznání dumpingu pocházejícího
         z jiných zemí než z Indie, zejména pak z Japonska. V důsledku toho jsou jak prozatímní nařízení, tak napadená nařízení v rozporu
         buď s čl. 3 odst. 7 nařízení č. 384/96, nebo s čl. 8 odst. 7 nařízení č. 2026/97. 
      
      139    Krom toho se žalobkyně domnívají, že v projednávané věci, ve které mohly při snížení cen výrobků hrát roli jiné činitele,
         Komise neměla počítat ziskové rozpětí na základě cílové ceny údajně odpovídající ceně, která by existovala, kdyby nedošlo
         k dumpingu nebo subvenci (underselling price), ale spíše měla použít ustálenou praxi cenového podbízení (undercutting price).
         Podle žalobkyň metoda upřednostněná Komisí v projednávaném případě, jež spočívá na srovnání indických vývozních cen a cílových
         cen výrobního odvětví Společenství a jež zahrnuje ziskové rozpětí považované za přiměřené, vede k tomu, že indickým dovozcům
         je dávána vina za veškerou újmu způsobenou výrobnímu odvětví Společenství, ačkoliv Komise došla k závěru, že nejen tito dovozci
         jsou původci této újmy. Tento důsledek je právě důsledkem, kterému se snaží čl. 3 odst. 7 nařízení č. 384/96 a čl. 8 odst. 7
         nařízení č. 2026/97 zabránit. 
      
      140    Žalobkyně tvrdí, že se zdá, že Rada zaměňuje odlišné pojmy jako jsou „příčinnost“ a „vyloučení jiných činitelů“ při určení
         újmy. Netvrdí, že v konkrétním případě dumpingu nebo subvence musí existence jiných činitelů, které způsobují újmu výrobnímu
         odvětví Společenství, zbavit toto odvětví jakékoli ochrany, ale tvrdí pouze to, že podle čl. 3 odst. 7 nařízení č. 384/96
         újma způsobená těmito jinými činiteli nemá být přičítána dumpingovému dovozu. 
      
      141    Rada má za to, že tento žalobní důvod musí být zamítnut. 
      
       Závěry Soudu
      142    Podle čl. 3 odst. 7 nařízení č. 384/96 a čl. 8 odst. 7 nařízení č. 2026/97, jiné známé činitele než dumpingové nebo subvencované
         dovozy, které ve stejnou dobu působí újmu výrobnímu odvětví Společenství, se rovněž zkoumají, aby bylo zajištěno, že újma
         způsobená těmito jinými činiteli nebude přičítána dumpingovým nebo subvencovaným dovozům. 
      
      143    Jak Soudní dvůr již měl příležitost zdůraznit, odpovědnost za újmu může být přičtena posuzovanému dovozu, i když jeho účinky
         představují pouze část širší újmy přičitatelné jiným činitelům a zejména dovozu ze třetích zemí (viz v tomto smyslu rozsudek
         Soudního dvora ze dne 5. října 1988, Canon a další v. Rada, 277/85 a 300/85, Recueil, s. 5731, bod 62). 
      
      144    Nicméně přísluší orgánům, aby ověřily, zda účinky těchto jiných činitelů nemohly přerušit příčinnou souvislost mezi jednak
         dotčeným dovozem, a jednak újmou způsobenou výrobnímu odvětví Společenství (viz v tomto smyslu rozsudky Soudu ze dne 14. července
         1995, Koyo Seiko v. Rada, T‑166/94, Recueil, s. II‑2129, body 79, 81 a 82, a ze dne 29. ledna 1998, Sinochem v. Rada, T‑97/95,
         Recueil, s. II‑85, bod 98).
      
      145    Přísluší jim rovněž ujistit se, že újma přičitatelná těmto jiným činitelům není zohledněná při určení újmy ve smyslu čl. 3
         odst. 7 nařízení č. 384/96 a čl. 8 odst. 7 nařízení č. 2026/97, a že proto uložené antidumpingové a vyrovnávací clo nepřekračuje
         to, co je nezbytné k odstranění újmy způsobené dumpingovým nebo subvencovaným dovozem [viz v tomto smyslu, pokud jde o čl. 4
         odst. 1 nařízení Rady (EHS) č. 2423/88 ze dne 11. července 1988 o ochraně proti dumpingovým nebo subvencovaným dovozům z jiných
         než členských zemí Evropského hospodářského společenství (Úř. věst. L 209, s. 1), který zní podobně jako čl. 3 odst. 7 nařízení
         č. 384/96 a čl. 8 odst. 7 nařízení č. 2026/97, rozsudek ze dne 28. října 1999, EFMA v. Rada, bod 129 výše, body 59 a 60].
      
      146    Orgány jsou tudíž povinny posoudit účinky jiných známých činitelů a zejména dovozu dotčeného výrobku ze třetích zemí, nejen
         při analýze příčinné souvislosti mezi přezkoumávaným dovozem a újmou způsobenou výrobnímu odvětví Společenství, ale také při
         určování újmy způsobené tomuto výrobnímu odvětví. 
      
      147    Části žalobního důvodu žalobkyň týkající se jednak nezohlednění účinků jiných činitelů, a jednak volby metody výpočtu úrovně
         odstranění újmy, musejí být analyzovány ve světle těchto úvah. 
      
      –       K části žalobního důvodu vycházející z nezohlednění účinků jiných činitelů 
      148    Jediná výslovná kritika žalobkyň se týká nezohlednění účinků japonského dovozu. 
      
      149    Komise se ve svých prozatímních nařízeních, jejichž relevantní body odůvodnění (83 až 88 prozatímního antidumpingového nařízení
         a 127 až 132 prozatímního antisubvenčního nařízení) potvrdila Rada (bod 21 odůvodnění napadeného antidumpingového nařízení
         a bod 29 odůvodnění napadeného antisubvenčního nařízení), zaměřila na prokázání toho, že nic nenaznačuje, že dovoz z některých
         třetích zemí jiných než Indie přispěl k situaci, kdy dochází k újmě výrobnímu odvětví Společenství.
      
      150    Komise došla k následujícímu závěru uvedenému v bodě 87 odůvodnění prozatímního antidumpingového nařízení a v bodě 131 odůvodnění
         prozatímního antisubvenčního nařízení: 
      
      „S ohledem na průměrné ceny, malý objem […] dovozů [ze třetích zemí jiných než Indie], jejich omezený podíl na trhu a výše
         uvedené důvody týkající se sortimentu výrobků, nic nenasvědčuje tomu, že by tyto dovozy [ze třetích zemí], ať už pocházejí
         z výrobních závodů dvou výrobců Společenství, kteří podali stížnost, […] nebo nepocházejí, přispěly k nepříznivému stavu výrobního
         odvětví Společenství, zejména pokud jde o podíl na trhu, objemy prodejů, zaměstnanost, investice, ziskovost, návratnost investic
         a peněžní tok.“ 
      
      151    Tento závěr se opírá o několik skutečností, které žalobkyně výslovně nekritizují. 
      
      152    Není tak zpochybňováno, že pouze dovozy ze tří zemí jiných než Indie, v projednávaném případě z Japonska, Polska a Spojených
         států, měly během období šetření podíl na trhu Společenství větší než 1 % a jejich cena s dodáním za hranice Společenství
         (dále jen „cena CIF“) byla vyšší než cena indického dovozu. Pokud jde o dovoz z Polska, bylo zjištěno, že jeho cena CIF byla
         vyšší než cena výrobního odvětví Společenství. Co se týče Spojených států, prozatímní nařízení konstatují, že jejich podíl
         na trhu klesl z 5,3 na 4,7 %.
      
      153    Je pravda, že v prozatímních nařízeních je uvedeno málo vysvětlení týkajících se japonského dovozu. Je v nich pouze zmíněno,
         že „tržní podíl Japonska vzrostl z 2,1 % […] na 2,6 %“ a že cena CIF jeho dovozů byla nižší než cena výrobního odvětví Společenství,
         ale vyšší než cena dovozu z Indie (bod 128 odůvodnění prozatímního antisubvenčního nařízení a bod 84 odůvodnění prozatímního
         antidumpingového nařízení).
      
      154    I když takový dovoz zajisté nemůže přerušit příčinnou souvislost mezi přezkoumávaným dovozem a újmou způsobenou výrobnímu
         odvětví Společenství, příslušelo orgánům, aby ověřily, že nepůsobí samostatnou újmu výrobnímu odvětví Společenství, a případně
         ji nepřičíst přezkoumávanému dovozu. 
      
      155    Přestože je odůvodnění napadených nařízení, pokud jde o japonský dovoz, stručné, z napadených nařízení a z prozatímních nařízení,
         na která odkazují, právně dostačujícím způsobem vyplývá, že takový účinek byl považován za neexistující nebo za příliš zanedbatelný
         k tomu, aby mohl být původcem jakékoli ohodnotitelné újmy. 
      
      156    Z toho jednak vyplývá správný výklad povinnosti náležející orgánům nepřičítat přezkoumávanému dovozu újmu, kterou způsobily
         výrobnímu odvětví Společenství jiné činitele, zejména dovozy dotčeného výrobku ze třetích zemí. V bodě 117 odůvodnění prozatímního
         antisubvenčního nařízení, stejně jako podobným způsobem v bodě 73 odůvodnění prozatímního antidumpingového nařízení, je totiž
         uvedeno: 
      
      „V souladu s čl. 8 odst. 6 a 7 nařízení [č. 2026/97] zkoumala Komise, zda dovozy subvencovaných výrobků způsobily újmu výrobnímu
         odvětví Společenství do té míry, že ji lze označit za podstatnou. Rovněž byly zkoumány jiné známé činitele než dovoz subvencovaných
         výrobků, které mohly ve stejnou dobu působit újmu výrobnímu odvětví Společenství, aby bylo zajištěno, že možná újma způsobená
         těmito jinými činiteli není přičítána dovozu subvencovaných výrobků.“ 
      
      157    Krom toho orgány oprávněně mohly mít za to, že v projednávaném případě účinky dovozu ze třetích zemí byly velmi omezené, nebo
         dokonce žádné, a proto tento dovoz nemohl způsobit žádnou ohodnotitelnou újmu, kterou by nesměly přičítat přezkoumávanému
         dovozu.
      
      158    V tomto ohledu je v bodě 136 odůvodnění prozatímního antisubvenčního nařízení, jakož i podobně v bodě 92 odůvodnění prozatímního
         antidumpingového nařízení zdůrazněno, že „vliv poklesu poptávky související se zpomalením na trhu s ocelí, návratem k běžným
         podmínkám hospodářské soutěže po odstranění kartelu, výkonností ostatních výrobců Společenství, dovozem z jiných třetích zemí,
         vývozní výkonností výrobního odvětví Společenství ve skutečnosti téměř neexistoval nebo byl velmi omezený, a v důsledku toho
         nemohl vyvrátit prozatímní zjištění, že skutečně existuje příčinný vztah mezi dovozy subvencovaných výrobků z dotčené země
         a podstatnou újmou způsobenou výrobnímu odvětví Společenství“. 
      
      159    Takový závěr týkající se dovozu, jehož objem se zvýšil pouze o 0,5 % za celé přezkoumávané období, a přijatý v oblasti, v níž
         z důvodů uvedených v bodě 120 výše orgány disponují širokou posuzovací pravomocí, se nezdá být zjevně nesprávný. 
      
      160    Z toho vyplývá, že první část žalobního důvodu musí být zamítnuta. 
      
      –       K části žalobního důvodu týkající se volby metody výpočtu úrovně odstranění újmy 
      161    Volba metody výpočtu spadá do volného posouzení přiznaného orgánům, pokud jde o určení újmy způsobené výrobnímu odvětví Společenství,
         a je odůvodněna složitým hospodářským posouzením, které s ní souvisí. Přitom při použití metody výpočtu, která vychází ze
         ziskového rozpětí, jež mohlo očekávat výrobní odvětví Společenství v případě, že by nedošlo k nekalým praktikám, spíše než
         při použití metody výpočtu založené pouze na cenovém podbízení nehrozí zjevně nesprávné posouzení. 
      
      162    Je důležité, aby ziskové rozpětí, které zvolí Rada pro výpočet orientační ceny, jež může odstranit způsobenou újmu, bylo omezeno
         na ziskové rozpětí, které výrobní odvětví Společenství může rozumně očekávat za běžných podmínek hospodářské soutěže, v případě,
         že neexistuje antidumpingový ani subvencovaný dovoz (rozsudek ze dne 28. října 1999, EFMA v. Rada, bod 129 výše, bod 60).
         Žalobkyně však neprokázaly, že tomu tak v projednávaném případě nebylo. 
      
      163    Je tedy třeba zamítnout tuto druhou část žalobního důvodu, a proto pátý žalobní důvod. 
      
      164    Z toho vyplývá, že žaloba musí být zamítnuta v plném rozsahu. 
      
       K nákladům řízení
      165    Podle čl. 87 odst. 2 jednacího řádu se účastníku řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to
         účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval. Krom toho podle čl. 87 odst. 4 tohoto řádu orgány, které vstoupily do
         řízení jako vedlejší účastníci, nesou vlastní náklady.
      
      166    Vzhledem k tomu, že Rada požadovala náhradu nákladů řízení a žalobkyně neměly ve věci úspěch, je důvodné, aby posledně uvedené
         nesly vlastní náklady řízení a byla jim uložena rovněž náhrada nákladů Rady. Komise ponese vlastní náklady řízení.
      
      Z těchto důvodů
      SOUD (pátý senát)
      rozhodl takto:
      1)      Žaloba se zamítá.
      2)      HEG Ltd a Graphite India Ltd ponesou vlastní náklady řízení, jakož i náklady řízení vynaložené Radou. 
      3)      Komise ponese vlastní náklady řízení. 
      
               Vilaras 
            
            
                Prek 
            
            
                Ciucă
            
         Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 17. prosince 2008.
      Podpisy.
      Obsah
      
      Skutkový základ sporu
      Řízení a návrhová žádání účastnic řízení
      Právní otázky
      K prvnímu žalobnímu důvodu, založenému na zahájení šetření pouze proti indickému dovozu dotčeného výrobku
      Argumenty účastnic řízení
      Závěry Soudu
      – K údajnému diskriminačnímu postoji orgánů při určení dotčeného výrobku
      – K nezahájení šetření proti jiným potenciálním zdrojům dumpingu
      – K porušení zásady dodržování práva na obhajobu
      K druhému žalobnímu důvodu, vycházejícímu z porušení podstatných procesních náležitosti, jelikož šetření byla uskutečněna
         na základě Společenství složeného pouze z patnácti členských států
      
      Argumenty účastnic řízení
      Závěry Soudu
      Ke třetímu žalobnímu důvodu, týkajícímu se kvalifikace režimu „Duty Entitlement Passbook“ jako subvence a určení výše vyrovnávacího
         cla
      
      Argumenty účastnic řízení
      Závěry Soudu
      – K údajnému nesprávnému právnímu posouzení při výkladu pojmu „subvence“
      – K údajné nesprávné kvalifikaci DEPB jako subvence
      – K neprovedení šetření týkajícího se skutečného fungování DEPB
      Ke čtvrtému žalobnímu důvodu, vycházejícímu z nezohlednění účinků protisoutěžních praktik na trhu Společenství, za které byla
         uložena sankce, při určení újmy
      
      Argumenty účastnic řízení
      Závěry Soudu
      K pátému žalobnímu důvodu, týkajícímu se nezohlednění účinků jiných činitelů při určování újmy a volby metody výpočtu uvedené
         újmy
      
      Argumenty účastnic řízení
      Závěry Soudu
      – K části žalobního důvodu vycházející z nezohlednění účinků jiných činitelů
      – K části žalobního důvodu týkající se volby metody výpočtu úrovně odstranění újmy
      K nákladům řízení
      * Jednací jazyk: angličtina.