CELEX: 62007CC0534
Language: hu
Date: 2009-04-30
Title: Mengozzi főtanácsnok indítványa, az ismertetés napja: 2009. április 30.#William Prym GmbH & Co. KG és Prym Consumer GmbH & Co. KG kontra az Európai Közösségek Bizottsága.#Fellebbezés - Verseny - Kartellek - Rövidáruk (tűk) európai piaca - Piacfelosztási megállapodások - A védelemhez való jog megsértése - Indokolási kötelezettség - Bírság - Iránymutatás - A jogsértés súlya - A piacra gyakorolt tényleges hatás - A kartell végrehajtása.#C-534/07 P. sz. ügy.

PAOLO MENGOZZI
      FŐTANÁCSNOK INDÍTVÁNYA
      Az ismertetés napja: 2009. április 30.1(1)
      
      C‑534/07. P. sz. ügy
      William Prym GmbH & Co. KG
      Prym Consumer GmbH & Co. KG
      kontra 
      az Európai Közösségek Bizottsága
      „Fellebbezés – Verseny – Kartell – Rövidáruk és tűk európai piaca – Piacfelosztási megállapodások – A védelemhez való jog megsértése – Indokolási kötelezettség – Bírságkiszabási iránymutatás – A jogsértés súlya – A kartell végrehajtása – A piacra gyakorolt tényleges hatás”I –    Az eljárás előzményei, az eljárás és a felek kereseti kérelmei
      1.        Az [EK] 81. cikk alkalmazására vonatkozó eljárásban hozott 2004. október 26‑i, C (2004) 4221. sz. végleges bizottsági határozat
         (COMP/F‑1/38.338 – PO/„tűk” ügy; a továbbiakban: vitatott határozat) 1. cikkében az Európai Közösségek Bizottsága megállapította,
         hogy a William Prym GmbH & Co. KG és a Prym Consumer GmbH & Co. KG (a továbbiakban: Prym vagy fellebbezők) megsértették az
         EK 81. cikk (1) bekezdését, amennyiben egy sor olyan megállapodás részesei voltak, amelyek révén két brit vállalkozással és
         azok leányvállalataival, a Coats Holdings Ltd‑vel és a J & P Coats Ltd‑vel (a továbbiakban együtt: Coats), valamint az Entaco
         Group Ltd‑vel és az Entaco Ltd‑vel (a továbbiakban együtt: Entaco‑csoport) együtt egyrészt a kemény anyagból készült rövidáruk
         európai piacának felosztásával a termékpiacokat, másrészt a tűk európai piacának felosztásával a földrajzi piacokat megosztották,
         vagy hozzájárultak a megosztásukhoz.
      
      2.        A vitatott határozat 2. cikkében a Bizottság 30 millió euró bírságot szabott ki a fellebbezőkre.
      
      3.        A vitatott határozatban a Bizottság a jogsértés súlya és időtartama alapján állapította meg a bírságot – vagyis azon két szempont
         alapján, amelyeket mind a módosított, a Szerződés [81.] és [82.] cikkének végrehajtásáról szóló első, 1962. február 6‑i 17.
         tanácsi rendelet(2) (a továbbiakban: 17. rendelet) 15. cikkének (2) bekezdése, mind a Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok
         végrehajtásáról szóló, 2002. december 16‑i 1/2003/EK tanácsi rendelet(3) 23. cikkének (3) bekezdése megjelöl. Ezen túlmenően a Bizottság a vitatott határozatban a bírságnak a fellebbezőkkel szemben
         történő kiszabása során az 1998‑ban közzétett, a 17. rendelet 15. cikkének (2) bekezdése és az ESZAK‑Szerződés 65. cikkének
         (5) bekezdése alapján kiszabott bírság megállapításának módszeréről szóló iránymutatásban(4) (a továbbiakban: iránymutatás) meghatározott módszert alkalmazta, még ha ezt kifejezetten nem is jelölte meg.
      
      4.        A Bizottság – a vitatott határozat indokolásának (317)–(321) pontja szerint – a jogsértés súlyának megállapítása során figyelembe
         vette annak jellegét, „a piacra gyakorolt tényleges hatását”, valamint az érintett földrajzi piac nagyságát. E jellemzők alapján
         a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a szóban forgó kartellben részt vevő vállalkozások „különösen súlyos” jogsértést
         valósítottak meg, és ennélfogva a fellebbezőkre 20 millió euróban állapította meg a bírság kiindulási összegét.
      
      5.        A jogsértés időtartama tekintetében a Bizottság megállapította, hogy az legalább 5 év 3 hónapig, vagyis 1994. szeptember 10‑től
         1999. december 31‑ig tartott. Tekintettel a jogsértés időtartamára, a Bizottság 50%‑kal növelte az kiindulási összeget. A
         Bizottság így 30 millió euróban állapította meg a fellebbezőkre kiszabott bírság alapösszegét.
      
      6.        Egyebekben a Bizottság a vitatott határozat indokolásának (331) pontjában elutasította a fellebbezők javára szóló enyhítő
         körülmények figyelembevételét, hangsúlyozva többek között, hogy a hallgatólagos megállapodás idő előtti megszüntetése nem
         az ő beavatkozásának eredményeként történt, valamint hogy az idő előtti megszüntetést a jogsértés időtartamának meghatározása
         során már figyelembe vette.
      
      7.        Ezenkívül a Bizottság álláspontja szerint kizárólag az Entaco‑csoport teljesítette a kartellügyek esetében a pénzbírságok
         alóli mentességről és a pénzbírságok csökkentéséről szóló, 1996. július 18‑i bizottsági közlemény (a továbbiakban: engedékenységi
         közlemény)(5) B. pontjában foglalt feltételeket. Következésképp a vitatott határozatban összesen 30 millió euró bírságot szabtak ki a fellebbezőkkel
         szemben.
      
      8.        A 2005. január 28‑án az Elsőfokú Bíróság Hivatalához benyújtott keresetükkel a fellebbezők azt kérték, hogy az Elsőfokú Bíróság
         a fellebbezőket érintő részében semmisítse meg a vitatott határozatot, másodlagosan semmisítse meg vagy csökkentse a rájuk
         mint egyetemleges kötelezettekre kiszabott bírságot.
      
      9.        A 2007. szeptember 12‑i ítéletével(6) (a továbbiakban: megtámadott ítélet) a bírság csökkentését érintő részében az Elsőfokú Bíróság részben helyt adott a keresetnek
         azzal az indokolással, hogy a Bizottság a fellebbezőkkel szemben tévesen tagadta meg az engedékenységi közlemény D. pontjának
         (2) bekezdése szerinti kedvezményt azon az alapon, hogy az általa 2004. március 15‑én elküldött kifogásközlésben megállapított
         tényeket nem vitatták. Következésképp az Elsőfokú Bíróság a fellebbezőkre kiszabott bírságot az EK 229. cikk szerinti korlátlan
         felülvizsgálati jogkörében 27 millió euróra csökkentette. Az Elsőfokú Bíróság a keresetet ezt meghaladó részében elutasította.
         A költségekről az Elsőfokú Bíróság úgy döntött, hogy a fellebbezők viselik a saját költségeik 90%‑át és a Bizottság költségeinek
         90%‑át, a Bizottság pedig maga viseli a fennmaradó költséget.
      
      10.      A Bíróság Hivatalához 2007. november 30‑án benyújtott beadványukban a fellebbezők a vitatott határozattal szemben fellebbezést
         terjesztettek elő, amelyben azt kérték, hogy a Bíróság a fellebbezőket terhelő részében helyezze hatályon kívül ezt az ítéletet,
         és semmisítse meg a vitatott határozatot a fellebbezőket érintő részében. Másodlagosan a fellebbezők azt kérték, hogy a Bíróság
         semmisítse meg vagy csökkentse a vitatott határozat 2. cikkében rájuk kiszabott bírságot, és utalja vissza az ügyet az Elsőfokú
         Bírósághoz ismételt határozathozatalra. Továbbá kérték, hogy a Bíróság a Bizottságot kötelezze a teljes eljárás költségeinek
         viselésére.
      
      11.      A Bizottság fellebbezési ellenkérelmében azt kérte, hogy a Bíróság utasítsa el a fellebbezést, és a fellebbezőket kötelezze
         a költségek viselésére.
      
      12.      A felek előadásait a 2009. március 5‑én tartott tárgyaláson hallgatták meg.
      
      II – Jogi értékelés
      A –    Előzetes észrevételek
      13.      A fellebbezők öt érvre alapozzák a fellebbezésüket. Az első két fellebbezési jogalap, amellyel a védelemhez való jog megsértését
         és az igazságszolgáltatás megtagadását kifogásolták, a megtámadott ítélet (teljes) hatályon kívül helyezését célozza. A további
         három fellebbezési jogalap – amint azt a későbbiekben részletesen kifejtem – kizárólag a bírságnak a fellebbezőkre mint egyetemleges
         kötelezettekre történő kiszabását érinti, és – ha legalább az egyik megalapozott – kizárólag a megtámadott ítélet részleges
         hatályon kívül helyezéséhez, valamint – amennyiben a Bíróság álláspontja szerint a Bíróság alapokmányának 61. cikke szerint
         a per állása megengedi – a vitatott határozat megváltoztatásához vezethet.
      
      14.      Előrebocsátom azonban, hogy álláspontom szerint a fellebbezők által felhozott jogalap egyike sem vezethet a megtámadott ítélet
         akár részleges hatályon kívül helyezéséhez, még ha maga az ítélet indokolása néhány pontban, amint arra a későbbiekben rámutatok,
         nem is mindig védhető a kifogásokkal szemben.
      
      B –    Az első fellebbezési jogalapról: a védelemhez való jog, különösen a meghallgatáshoz való jog megsértése
      1.      Az Elsőfokú Bíróság megállapításai
      15.      A fellebbezők az Elsőfokú Bíróság előtt arra hivatkoztak, hogy a Bizottság megsértette a meghallgatáshoz való jogukat azáltal,
         hogy a korábban egységes „Kemény anyagból készült rövidáruk” eljárást két eljárásra, a „Kemény anyagból készült rövidáruk:
         tűk”‑eljárásra (a továbbiakban: „tűk”‑ügy), amelyben a vitatott határozat megszületett, és a „Kemény anyagból készült rövidáruk:
         zárak”‑eljárásra (a továbbiakban: „zárak”‑ügy) osztotta. Azt állították, hogy amennyiben biztosították volna számukra a meghallgatást,
         a Bizottság előtt hivatkoztak volna arra, hogy a vitatott határozatban kiszabott bírságot a „tűk”‑eljárás és a „zárak”‑ügy
         közötti ténybeli összefüggés miatt együttes értékelés keretében kellett volna megállapítani. A Bizottság azonban a vitatott
         határozat meghozatala során nem vette figyelembe a „zárak”‑ügyet, ami miatt a határozattal a fellebbezőkkel szemben kiszabott
         bírság sokkal magasabb – körülbelül a fellebbezők világméretű összforgalmának 8,9%‑a –, mint a két eljárás együttes vizsgálata
         esetén lett volna.
      
      16.      Az Elsőfokú Bíróság nem fogadta el ezt az érvelést. Először is a megtámadott ítélet 61. pontjában megállapította, hogy a fellebbezőknek
         2004. március 15‑én megküldött kifogásközlés az egyértelmű „Kifogásközlés a PO / rövidáruk: tűk eljárásban” címet viselte,
         és ennélfogva a fellebbezők legkésőbb ebben az időpontban tudomással bírtak arról, hogy a Bizottság külön eljárást indít a
         tűpiacra vonatkozóan. Következésképpen a fellebbezőknek lehetőségük volt arra, hogy a kifogásközlésre adott válaszukban tiltakozzanak
         az eljárás felosztása ellen.
      
      17.      Az Elsőfokú Bíróság a megtámadott ítélet 63–66. pontjában továbbá a következőket állapította meg:
      
      „63.      A 10%‑os korlátra, valamint a »tűk«‑ és a »zárak«‑ügy Bizottság általi egységes értékelésének állítólagos kötelezettségére
         vonatkozó érvek tekintetében meg kell állapítani, hogy az 1/2003 rendelet 23. cikkének (2) bekezdése csak azt írja elő, hogy
         a jogsértésben részt vevő vállalkozások tekintetében a bírság egyenként nem haladhatja meg az előző üzleti év teljes forgalmának
         10%‑át. A valamely vállalkozásra kiszabott különböző bírságok összegéről ebben a rendelkezésben nincs szó. Amennyiben a fellebbezők
         ténylegesen külön jogsértéseket követtek el, nincs jelentősége annak, hogy a jogsértéseket egy vagy több határozatban állapítják‑e
         meg. Az egyedüli kérdés így az, hogy ténylegesen külön jogsértésekről van‑e szó.
      
      64.      Ebben az összefüggésben a Bizottság jogosult az eljárás objektív okokból történő elkülönítésére és egyesítésére, amit a T‑71/03.,
         T‑74/03., T‑87/03. és T‑91/03. sz., Tokai Carbon és társai kontra Bizottság egyesített ügyekben 2005. június 15‑én hozott
         ítéletben (a továbbiakban: Tokai II‑ügyben hozott ítélet) a Bíróság közvetetten elismert. Ezen ítélet 118. pontjában a Bíróság
         megállapította, hogy a Bizottság a 17. rendelet 15. cikkének (2) bekezdése alapján jogosult volt ezen ügy egyik fellebbezőjével,
         az SGL Carbonnal szemben három különböző bírságot (két határozatban) kiszabni, amennyiben az SGL Carbon az EK 81. cikk (1) bekezdésének
         három külön megsértését követte el.
      
      65.      A jelen ügy nem hasonlítható össze teljesen a fenti 64. pontban hivatkozott Tokai II‑ügyben hozott ítélet alapjául szolgált
         tényállással, mivel a »tűk«‑ és a »zárak«‑ügy a fellebbezők tájékoztatása szerint az eredetük, az érintett piacok, a jogsértések
         időtartama és az érintett vállalkozások vonatkozásában átfedésben volt egymással. A fellebbezők ugyanis arra hivatkoznak,
         hogy a »zárak«‑ügyben intézett kifogásközlésben a piac meghatározása »majdnem szó szerint« megfelel a [vitatott] határozat
         46. pontjában foglalt meghatározásnak.
      
      66.      Ezek az állítások mindazonáltal csak a »zárak«‑ügyben hozott határozat elfogadását követően vizsgálhatók. A Bizottság megerősítette
         a tárgyaláson, hogy a »zárak«‑ügyben a közigazgatási eljárás még nem fejeződött be, és nem hozott határozatot. Következésképpen
         minden, ezen eljárás lehetséges kimenetelére és az eljárás felosztását illetően az objektív okok állítólagos hiányára vonatkozó
         feltevés (ehhez a követelményhez lásd a fenti 64. pontban hivatkozott Tokai II‑ügyben hozott ítélet 119–124. pontját) spekulatív
         jellegű, és nem vonhatja kétségbe a [vitatott] határozat jogszerűségét.”
      
      2.      A felek érvei
      18.      A jelen fellebbezési jogalappal a fellebbezők arra hivatkoznak, hogy az Elsőfokú Bíróság tévesen alkalmazta a jogot, amikor
         a megtámadott ítélet 61. pontjában megállapította, hogy a fellebbezők legkésőbb az 1994. március 15‑i kifogásközléstől tudomással
         bírtak a tűpiacra vonatkozó külön eljárás megindításáról, tehát volt lehetőségük tiltakozni az eljárás felosztása ellen. A
         fellebbezők szerint az, hogy tudomással bírtak a felosztásról, még távolról sem jelenti azt, hogy lehetőségük volt hatékonyan
         gyakorolni a védelemhez való jogaikat. A Bizottságnak közölnie kellett volna velük az eljárás felosztásához vezető tényeket
         és indokokat, mivel az 1994. március 15‑i kifogásközlésből kizárólag az tűnt ki, hogy a Bizottság arra az álláspontra helyezkedett,
         hogy a „Kemény anyagból készült rövidáruk: tűk” területén tanúsított magatartásuk önálló jogsértésnek minősül a „Kemény anyagból
         készült rövidáruk: zárak” területén tanúsított magatartásukkal szemben. Az Elsőfokú Bíróság téves jogalkalmazása miatt nem
         hivatkozhattak arra, hogy a fellebbezésükben részletesen ismertetett számos indok szólt amellett, hogy a „tűk”‑ és „zárak”‑ügy
         alapjául szolgáló cselekmények legalább részben az 1/2003 rendelet 23. cikke (2) bekezdése értelmében vett egységes és folytatólagos
         jogsértésnek tekinthetők. A fellebbezők a tárgyaláson hivatkoztak arra, hogy megsemmisítés iránti keresetet terjesztettek
         elő a 2007. szeptember 19‑i, C (2007) 4257. sz. végleges bizottsági határozattal szemben (COMP/E‑1/39.168 – „kemény anyagból
         készült rövidáruk: zárak”‑ügy(7); a továbbiakban: „zárak”‑ügyben hozott határozat).
      
      19.      A Bizottság a fellebbezési ellenkérelmében arra az álláspontra helyezkedett, hogy ezt a fellebbezési jogalapot egyrészt mint
         elfogadhatatlant el kell utasítani, mivel a fellebbezők csak e jogalap keretében hivatkoztak először arra, hogy a „zárak”‑ügyben
         hozott határozatban megállapított negyedik jogsértés egységes és folytatólagos jogsértést képez a vitatott határozatban megállapítottal.
         Erre a fellebbezők ugyanis még általános jelleggel sem hivatkoztak az Elsőfokú Bíróság előtt. E tekintetben a Bizottság különösen
         a keresetlevél 12–23. pontjára utal, amelyekből kitűnik, hogy a fellebbezők azt állították, hogy amennyiben tudomással bírtak
         volna az eljárás felosztásáról, hivatkoztak volna arra, hogy a bírság összege a két eljárásban összesítve sem haladhatja meg
         a forgalom 10%‑át. Másrészt a Bizottság elfogadhatatlannak, másodlagosan megalapozatlannak tartja azt a kifogást is, hogy
         az eljárás felosztása során megsértette az indokolási kötelezettségét.
      
      3.      Értékelés
      a)      A fellebbezési jogalap terjedelméről és elfogadhatóságáról
      20.      Elöljáróban emlékeztetni kell arra, hogy a fellebbezési eljárás keretében a Bíróság hatásköre az első fokon megtárgyalt jogalapokról
         hozott jogi döntés megítélésére korlátozódik(8). Valamely fél főszabály szerint nem hozhat fel először a Bíróság előtt olyan jogalapot, amelyet az Elsőfokú Bíróságnál nem
         terjesztett elő, mivel ez alapján lehetővé válna a Bíróság számára, hogy az Elsőfokú Bíróság határozatát olyan jogalap vonatkozásában
         vizsgálja, amelyről az Elsőfokú Bíróság nem döntött(9).
      
      21.      A jelen ügyben nem vitatott, hogy a fellebbezők az Elsőfokú Bíróság előtt a lényeges eljárási szabályok megsértésével kapcsolatos
         jogalap keretében azzal érveltek, hogy a meghallgatáshoz való joguk azáltal sérült, hogy a vitatott határozat meghozatala
         előtt nem tehettek észrevételt az eljárás „tűk”‑ügyre és a „zárak”‑ügyre történő felosztásával kapcsolatban.
      
      22.      A fellebbezők ezt az érvelést megismétlik a fellebbezésükben, amikor is kifejezetten a megtámadott ítélet 61. pontját kifogásolják,
         jogalapjukat azonban láthatóan kiterjesztik „a védelemhez való jog, különösen a meghallgatáshoz való jog megsértésére” – anélkül,
         hogy egyebekben azt állítanák, hogy maga az Elsőfokú Bíróság abban az eljárásban, amelyben a megtámadott ítéletet hozta, ezt
         a jogot megsértette volna. A meghallgatáshoz való jog esetén azonban kizárólag a védelemhez való jog gyakorlásának módjáról
         van szó. Véleményem szerint az első jogalap vizsgálata tehát arra a kérdésre korlátozódik, hogy az Elsőfokú Bíróság a fellebbezők
         által a meghallgatáshoz való jog megsértésével kapcsolatban előterjesztett kifogást helytállóan utasította‑e el.
      
      23.      E vizsgálat előtt még állást kell foglalni a Bizottság által előterjesztett két elfogadhatatlansági kifogás tárgyában. Előrebocsátom,
         hogy véleményem szerint e kifogásokat el kell utasítani.
      
      24.      Az első elfogadhatatlansági kifogás vonatkozásában először is meg kell állapítani, hogy a meghallgatáshoz való jog megsértésére
         alapított jogalap, amint az imént körülhatároltam, semmiképpen sem tekintendő olyan új jogalapnak, amelyet első fokon ne tárgyaltak
         volna, és amelyről a Bíróság az ítélkezési gyakorlat szerint a fellebbezési eljárás keretében főszabály szerint ne dönthetne(10).
      
      25.      Ezenkívül a Bizottság fellebbezési ellenkérelme a fellebbezők által felhozott, a „tűk”‑ és a „zárak”‑ügyben elkövetett egységes
         és folytatólagos jogsértés fennállására vonatkozó, állítólag új kifogás minősítését illetően némi bizonytalanságot mutat,
         amennyiben egyszer új „érvről”, más esetben új „jogalapról” beszél(11).
      
      26.      Kétségtelen, hogy még ha e minősítés alapvető jelentőségűnek is tűnik abból a szempontból, hogy az új jogalapnak a fellebbezés
         tárgyában eljáró Bíróság előtt történő felhozatalára alapított elfogadhatatlansági kifogásnak helyt kell‑e adni, vagy sem,
         a Bíróság ezt a kérdést ténylegesen ritkán vizsgálja, és olykor arra korlátozódik, hogy egyik-másik kifogást „érvként” minősíti,
         és elfogadhatónak tekinti anélkül, hogy megvizsgálná, valójában fellebbezési jogalapról van‑e szó(12), vagy – ami kérdésesebb és véleményem szerint helytelenebb – valamely jogalap alátámasztására a fellebbezők által felhozott
         minden új érvet új jogalapnak tekint, és mint elfogadhatatlant elutasítja(13).
      
      27.      Véleményem szerint a jelen esetben azt kell vizsgálni, hogy az egységes jogsértésre vonatkozó kifogás más jogalapon nyugszik‑e,
         mint a meghallgatáshoz való jog megsértése, ami azt jelentené, hogy olyan új jogalapnak kellene tekinteni, amelyet – mivel
         először a Bíróság előtt hivatkoztak rá – mint elfogadhatatlant el kellene utasítani, vagy az elsőként említett kifogást kizárólag
         a meghallgatás megsértésével kapcsolatos jogalap alátámasztására hozták fel, ami azt jelentené, hogy pusztán olyan érvről
         van szó, amelyet elfogadhatónak kell nyilvánítani(14).
      
      28.      A jelen ügyben azonban mind a fellebbezésből, mind a Bizottság fellebbezési ellenkérelméből az tűnik ki, hogy az egységes
         és folytatólagos jogsértésre vonatkozó kifogásra – amelyet ebben a formában nem vitatottan nem hoztak fel az Elsőfokú Bíróság
         előtt – végül is mint a meghallgatáshoz való jog Bizottság általi megsértésének következményére hivatkoznak. A fellebbezők
         ugyanis többek között a fellebbezésük 12. és 13. pontjában kifejezetten említik ezen állítólagos eljárási hiba következményeit,
         amit részletesen ismertetnek a fellebbezés indokolásának „Az eljárási hibának a fellebbezők anyagi jogi helyzetére vonatkozó
         hatásai” című részében, amelyben hivatkoznak az ítélkezési gyakorlatra, amely szerint a meghallgatáshoz való jog megsértése
         a határozat semmisségét csak akkor vonja maga után, ha e szabálytalanság nélkül az eljárás más eredményre vezethetett volna(15). A fellebbezők tehát azt az érvelést, mely szerint számos tényező utalt arra, hogy a „tűk”‑ és a „zárak”‑ügyben elkövetett
         cselekményeket egységes és folytatólagos jogsértésnek kell tekinteni, a fellebbezésükben kizárólag azon következmények bemutatása
         érdekében terjesztik elő, amelyeket a meghallgatáshoz való jog állítólagos megsértése az ő helyzetük, valamint a vitatott
         határozat vonatkozásában eredményezett. Következésképpen pusztán a meghallgatáshoz való jog megsértésével kapcsolatos jogalap
         alátámasztására felhozott kifogásról van szó. A kifogást ennélfogva olyan érvnek kell minősíteni, amelyet elfogadhatónak kell
         nyilvánítani.
      
      29.      Végül, az Elsőfokú Bíróság a meghallgatáshoz való jog megsértésével kapcsolatos jogalappal összefüggésben az állítólagos egységes
         és folytatólagos jogsértés felosztásának kérdésével kapcsolatban mindenképp állást foglalt, amint az a megtámadott ítélet
         63–66. pontjából kitűnik. Mivel az Elsőfokú Bíróság a meghallgatáshoz való jog megsértésére alapított kereseti kérelmet elutasította,
         e megállapítások esetén – a kissé homályos megfogalmazás ellenére – a fellebbezőknek a meghallgatáshoz való jog megsértésének
         a vitatott határozat rendelkező részére gyakorolt hatásaival kapcsolatos, a 15. és 28. pontban ismertetett érvelésére tekintettel
         csak kiegészítő megállapításokról van szó.
      
      30.      Ugyanakkor valamely elfogadható jogalap keretében főszabály szerint a fellebbező feladata az azt alátámasztó érveknek a saját
         belátása szerint való kifejtése, akár olyan érvekre támaszkodva, amelyeket már előadott az Elsőfokú Bíróság előtt, akár – különösen
         az Elsőfokú Bíróság álláspontjához képest – új érvek kifejtésével. Ellenkező esetben a fellebbezési eljárás részben értelmét
         veszítené(16).
      
      31.      Fentiek alapján mindenesetre nyilvánvaló, hogy a fellebbezőknek a fellebbezésük 13–29. pontjában kifejtett, a „tűk”‑ és „zárak”‑ügyben
         megvalósított egységes és folytatólagos jogsértésre vonatkozó érvelése nem jelenti azt, hogy azzal a vitatott határozat indokolásának
         (250)–(260) pontjában foglalt azon megállapítások vonatkozásában, melyek szerint az érintettnek minősülő piacokon egységes
         és folytatólagos jogsértés áll fenn, téves jogalkalmazással vagy mérlegelési hibával kapcsolatos jogalapra hivatkoznak. Ellenkező
         esetben az ilyen, a vitatott határozat jogszerűségére vonatkozó jogalapot – amennyiben megállapítható, hogy arra az Elsőfokú
         Bíróság előtt nem hivatkoztak – ténylegesen mint elfogadhatatlant el kellene utasítani.
      
      32.      Másodszor, véleményem szerint el kell utasítani a Bizottság által a fellebbezőknek az eljárás felosztásával kapcsolatban az
         indokolás hiányát kifogásoló érvelésével szemben előterjesztett elfogadhatatlansági kifogást is.
      
      33.      Ez az érvelés a meghallgatáshoz való jog megsértésével kapcsolatos jogalaptól bizonyosan különböző jogalapnak minősül, és
         megállapítható, hogy az Elsőfokú Bíróság előtt arra nem hivatkoztak.
      
      34.      E kettős megállapítás miatt ezt a jogalapot mint elfogadhatatlant el lehetne utasítani, mivel az újnak minősül. Emellett az
         O’Hannrachain kontra Parlament ügyben hozott ítéletben a Bíróság már az indokolási kötelezettség közösségi szerv általi megsértésével
         kapcsolatban első fokon nem hivatkozott kifogást mint elfogadhatatlant elutasította azzal az indokkal, hogy a jogvita tárgya,
         amellyel a Bíróság a fellebbezési eljárás keretében foglalkozott, nem lehet tágabb, mint az a jogvita, amelyről az Elsőfokú
         Bíróságnak kellett döntenie(17).
      
      35.      Az ezen ítéletben választott szempont azonban véleményem szerint e tekintetben túlságosan szigorú, mivel figyelmen kívül hagyja
         a Bíróság ítélkezési gyakorlatát, amely szerint az indokolási kötelezettség megsértése olyan közrendi jellegű kérdés, amelyet
         a közösségi bíróságnak hivatalból kell vizsgálnia(18). Az imperatív jogalap vizsgálatára, amelyre a Bíróság legutóbb egy fellebbezési eljárás során a Chronopost és La Poste kontra
         UFEX és társai ügyben hozott ítéletben(19) hivatkozott, az eljárás minden szakaszában sor kerülhet, még ha valamely erre hivatkozó fél el is mulasztotta az Elsőfokú
         Bíróság előtt felhozni. Ezzel kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy a Bíróság ezen ítélet 49. pontjában a Bizottság kontra
         Daffix ügyben hozott ítéletnek(20) az indokolási kötelezettség megsértésére vonatkozó 25. pontjára hivatkozott. E hivatkozásból véleményem szerint arra lehet
         következtetni, hogy a Bíróság hallgatólagosan, de szükségszerűen abból indult ki, hogy az indokolási kötelezettség megsértésére,
         különösen az indokolás hiányára vonatkozó jogalapra a fellebbezési eljárás keretében hivatkozni lehet, még ha első fokon nem
         is hivatkoztak arra.
      
      36.      Mindenesetre a fellebbezők láthatóan azt kifogásolják, hogy az Elsőfokú Bíróság a vizsgálati eljárás két külön eljárásra történő
         felosztásával kapcsolatban az indokolás állítólagos nem megfelelő voltát nem vette hivatalból figyelembe.
      
      37.      Következésképpen véleményem szerint a Bizottságnak az első fellebbezési jogalappal szemben felhozott mindkét elfogadhatatlansági
         kifogását el kell utasítani.
      
      b)      Az ügy érdeméről
      38.      Véleményem szerint a jelen fellebbezési jogalapot el kell utasítani.
      
      39.      Egyrészt a fellebbezők véleményem szerint nem róhatják fel az Elsőfokú Bíróságnak azt, hogy a megtámadott ítélet 61. pontjában
         megállapította, hogy a fellebbezőknek a 2004. március 15‑én megküldött, az egyértelmű „Kifogásközlés a PO/rövidáruk: tűk eljárásban”
         címet viselő kifogásközlésre adott válaszukban lehetőségük volt az eljárás felosztásával kapcsolatban észrevételt tenni.
      
      40.      Ezzel kapcsolatban emlékeztetni kell arra, hogy a 17. rendeletben – és az 1/2003 rendeletben – szabályozott kifogásközlés
         a végleges határozathoz képest előkészítő irat. Ezzel a közléssel a kezdeményezett közigazgatási eljárás tárgyát határozzák
         meg, így ez a Bizottságot megakadályozza abban, hogy a határozatában más kifogást vegyen figyelembe. A közlésben meg kell
         adni azon lényeges tényeket, amelyekre a Bizottság az eljárás ezen szakaszában támaszkodik; a Bizottság által a kifogásközlésben
         adott ténybeli és jogi értékelések csak ideiglenes jellegűek(21).
      
      41.      Ezenfelül a védelemhez való jog tiszteletben tartása megköveteli azt, hogy az érintett vállalkozásoknak a közigazgatási eljárásban
         lehetőséget adjanak arra, hogy a Bizottság által megjelölt tények és körülmények fennállása és jelentősége, valamint az általa
         az EK‑Szerződés megsértésére vonatkozó állítás alátámasztására bevont iratok tekintetében szakszerűen állást foglaljanak(22). A Bizottságnak figyelembe kell vennie a közigazgatási eljárás eredményeit, akár azért, hogy bizonyos, nem elégségesen indokolt
         kifogásoktól elálljon, akár azért, hogy azon érveit, amelyre a fenntartott kifogásait alapozza, ténybeli vagy jogi szempontból
         újra rendezze vagy kiegészítse(23).
      
      42.      Másképp fogalmazva az érintett vállalkozás a kifogásközlésben szerezhet tudomást mindazokról a lényeges bizonyítékokról, amelyekre
         a Bizottság az eljárás e szakaszában támaszkodik, és az érintett vállalkozás csak a hivatkozott kifogásközlés megküldése után
         élhet teljes mértékben a védelemhez való jogával(24).
      
      43.      A jelen ügyben a vitatott határozathoz vezető közigazgatási eljárás tárgyát a 2004. március 15‑i kifogásközlés egyértelműen
         a „Rövidáruk: tűk” tárgyban állapította meg.
      
      44.      E tájékoztatás elegendő volt ahhoz, hogy a fellebbezőknek lehetőséget biztosítsanak arra, hogy nyilatkozzanak az eljárás felosztásával
         kapcsolatban, és azt megtámadják, amennyiben az intézkedést magukra nézve sérelmesnek tartják.
      
      45.      Másfelől hangsúlyozom, hogy – anélkül, hogy ezen állítás helytállóságának kérdésében határozni kellene – a fellebbezők a fellebbezésük
         10. pontjában kifejezetten elismerik, hogy a 2004. március 15‑i kifogásközlésből az tűnt ki, hogy a Bizottság a „tűk”‑ügyben
         tanúsított magatartásukat a „zárak” területén tanúsított magatartáshoz képest önálló jogsértésnek tekinti.
      
      46.      E beismerés mutatja, hogy a fellebbezők mindenképpen tudtak megfelelően nyilatkozni az eljárás felosztásával kapcsolatban,
         amikor az eljárás a kifogásközlés szakaszában volt. Márpedig a fellebbezők nem adnak magyarázatot a tekintetben, hogy bár
         tájékozatták őket a Bizottság – legalábbis előzetes – állásfoglalásáról, és erről tudomásuk volt, miért volt számukra lehetetlen,
         hogy a kifogásközlésre adott válaszukban, ha csak összefoglalóan is, de nyilatkozzanak, amire a közlés kézbesítésétől számítva
         több mint két hónap állt rendelkezésükre.
      
      47.      Hozzáteszem, hogy az eljárás e szakaszában tett ilyen nyilatkozat nem jelentette volna azt, hogy a fellebbezők elismerik a
         jogsértés fennállását a „zárak”‑ügyben(25), amire egyébként a fellebbezők nem hivatkoztak.
      
      48.      Másrészt nem lehet helyt adni azon kifogásnak sem, miszerint az eljárás felosztásának indokolása a kifogásközlés időpontjában
         hiányos volt.
      
      49.      Az EK 81. cikk (1) bekezdése megsértésének megállapításával záruló közigazgatási eljárás során általánosságban két szakasz
         különböztethető meg, amelyek közül mindegyik saját belső logikát követ. Az első, mégpedig a kifogásközlést megelőző megállapítások
         szakasza lehetővé teszi a Bizottság számára, hogy az eljárás további alakulását illetően állást foglaljon. A második szakasz,
         amely a kifogásközléstől a végleges határozat elfogadásáig tart, lehetővé teszi a Bizottság számára, hogy a felrótt jogsértés
         tekintetében végleges határozatot hozzon(26).
      
      50.      Ahogy a fellebbezők a fellebbezés indokolásában elismerik, a 2004. március 15‑i kifogásközlésből kitűnik, hogy a Bizottság
         álláspontja az volt, hogy a közléssel érintett, tehát a „Rövidáruk: tűk” eljárás alapjául szolgáló jogsértés egységes és folytatólagos jogsértésnek tekintendő. A fellebbezők tehát legkésőbb akkor, amikor a 2004. március 15‑i kifogásközlést kézbesítették részükre, mindenképpen értették,
         hogy miért osztották fel az eljárást e közléstől kezdve két külön eljárásra, amelyek közül az egyik a vitatott határozattal
         zárult.
      
      51.      A fellebbezőkkel ellentétben véleményem szerint a Bizottságtól nem követelhető meg, hogy részletesebben számot adjon azon
         indokokról, amelyek alapján valamely, a kifogásközléshez hasonló irat tárgyát meghatározza, mivel e kifogásközlésnek éppen
         az a célja, hogy a közigazgatási eljárásban a jogsértésre vonatkozó végleges határozathoz vezető szakasz tárgyát rögzítse(27). A fellebbezők megközelítése ugyanis arra vezetne, hogy a Bizottságnak a kifogásközlésben kialakított előzetes állásfoglalását
         is meg kellene indokolnia az előzetes vizsgálati intézkedések azon felismerései tekintetében, amelyek véleménye szerint nem
         vonhatók be a közigazgatási eljárás e szakaszába. A Bizottság tehát nemcsak arra lenne köteles, hogy – mint az ítélkezési
         gyakorlat megköveteli – a kifogásközlésben jelöljön meg minden olyan lényeges szempontot, amelyre az eljárás e szakaszában
         támaszkodik, hanem ezen felül részletesen nyilatkoznia kellene azon – szükségszerűen nem lényeges – szempontokról, amelyekre
         e közigazgatási eljárás keretében éppen nem kíván támaszkodni.
      
      52.      Véleményem szerint túl messzemenő lenne ilyen követelmények támasztása az indokolással szemben a közigazgatási eljárás e szakaszában.
      
      53.      A jelen ügyben szem előtt kell tartani, hogy a zárak területét érintő vizsgálati eljárás – mint arra a fellebbezők is utaltak
         a beadványaikban – a 2004. március 15‑i kifogásközlés kibocsátása időpontjában még nem zárult le, következésképpen ebben az
         ügyben még kifogásközlést sem intéztek a fellebbezőkhöz, ami csak 2004. szeptember 16‑án történt meg. E körülmények között
         még kevésbé érthető, hogyan lehetett volna a Bizottságtól megkövetelni azt, hogy a „Rövidáruk: tűk” területre vonatkozó első
         kifogásközlés kibocsátása során külön megindokolja az eljárás felosztását, jóllehet az eljárás e szakaszában még nem állt
         rendelkezésre más olyan irat, amelyben az EK 81. cikk (1) bekezdésének további megsértésének megállapítását figyelembe vették
         volna.
      
      54.      Egyébként a Bíróság a Landewyck és társai kontra Bizottság ügyben hozott ítéletében azzal az indokolással utasított el egy
         olyan jogalapot, amellyel azt kifogásolták, hogy az EK 81. cikk megsértéséről való határozathozatal szakaszában három, eredetileg
         különálló eljárást elfogadhatatlan módon és indokolás nélkül egyesítettek, hogy az érintett cégek és cégcsoportok számára
         biztosították annak lehetőségét, hogy a közigazgatási eljárásban figyelembe vett azon kifogásokról nyilatkozzanak, amelyek
         különböző, az eljárás folyamán egymás után emelt kifogásokra voltak visszavezethetők(28). Bár az ezen fellebbezési eljárás tárgyát képező határozat nem tartalmazott indokolást a három eljárás „egyesítésére”, a
         Bíróság megállapította, hogy semmi nem szól az ellen, hogy a Bizottság egyetlen határozattal egy és ugyanazon jogsértésről
         döntsön, amely több olyan kifogás tárgya, amelyet egy és ugyanazon eljárás során egymást követően terjesztettek elő(29).
      
      55.      Nem érthető, hogy az indokolás vonatkozásában miért kellene magasabb követelményeket támasztani, ha a Bizottság feloszt egy
         eljárást, kiváltképpen, hogy a fellebbezők számára a kifogásközléssel lehetővé tették azt, hogy a vitatott határozathoz vezető
         közigazgatási eljárásban nyilatkozzanak e felosztást illetően. Ebben az összefüggésben meg kell állapítani, hogy a fellebbezők
         az Elsőfokú Bíróság előtt soha nem hivatkoztak arra, hogy a Bizottság a vitatott határozat 250–260. pontjában foglalt megállapításaival,
         miszerint a szóban forgó piacokon az EK 81. cikk (1) bekezdésének „egységes és folytatólagos megsértését” tárta fel, tévesen
         alkalmazta volna a jogot, vagy mérlegelési hibát követett volna el.
      
      56.      Véleményem szerint az Elsőfokú Bíróságnak az eljárás felosztására vonatkozó indokolás állítólagos hiányát nem kellett hivatalból
         figyelembe vennie.
      
      57.      Következésképpen az első fellebbezési jogalapot mint megalapozatlant el kell utasítani.
      
      C –    A második fellebbezési jogalapról: az igazságszolgáltatás megtagadása és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog megsértése
      1.      A felek érvei
      58.      A fellebbezők azt kifogásolják, hogy az Elsőfokú Bíróság nem vizsgálta felül az eljárás felosztásának jogszerűségét, jóllehet
         egyrészt elismerte, hogy a jelen ügy különbözik azon ügytől, amelyben a Tokai II‑ítéletet hozták, másrészt pedig a „tűk”‑ügyben
         2004. szeptember 16‑án kelt kifogásközlés, illetve a „zárak”‑ügyben 2006. március 8‑án kelt kifogásközlés formájában olyan
         bizonyítékok álltak rendelkezésére, amelyek alapján feltételezhető volt, hogy a Bizottság egy egységes és folytatólagos jogsértés
         önkényes felosztása mellett döntött. Az Elsőfokú Bíróság által a megtámadott ítélet 66. pontjában kifejtettektől eltérően,
         ezen eljárás kimenetele már nem volt bizonytalan. Az Elsőfokú Bíróság ezenkívül nem vette figyelembe, hogy a vitatott határozat
         jogszerűsége attól függ, hogy a megállapított és szankcionált jogsértés különbözik‑e a „zárak”‑ügyben hozott határozattal
         meghiúsított negyedik jogsértéstől.
      
      59.      A Bizottság arra hivatkozik, hogy a „zárak”‑ügyben még nem hozták meg a határozatot, amikor az Elsőfokú Bíróság abban az ügyben
         tanácskozott, amelyben a megtámadott határozatot hozták, ezenkívül a kifogásközlések előkészítő jellegűek. A Bizottság a fellebbezési
         jogalap elutasítását javasolja.
      
      2.      Értékelés
      60.      Mint már az első fellebbezési jogalap vizsgálatánál rámutattam, a megtámadott ítélet 63–66. pontjában szereplő, a jelen indítvány
         17. pontjában idézett megfontolásokat az Elsőfokú Bíróság hallgatólagosan, de szükségszerűen kifejtette azon hatások vizsgálata
         keretében, amelyeket a meghallgatáshoz való jog megsértése állítólagosan gyakorolt a vitatott határozat jogszerűségére.
      
      61.      Mivel az Elsőfokú Bíróság – véleményem szerint helytállóan – megállapította, hogy a fellebbezőknek alkalmat adtak arra, hogy
         tiltakozzon az eljárás felosztása ellen, a megtámadott ítélet 63–66. pontjában kifejtett mérlegeléseket csak kiegészítőleg
         végezte el.
      
      62.      Az ítélkezési gyakorlat szerint azon kifogások, amelyek az ilyen, az Elsőfokú Bíróság ítéletének alapját nem képező megfontolások
         ellen irányulnak, nem lehetnek eredményesek(30).
      
      63.      Ezért véleményem szerint a második jogalapot hatástalannak kell tekinteni.
      
      64.      Mindamellett e jogalap álláspontom szerint nem megalapozott.
      
      65.      Először is az Elsőfokú Bíróság – a fellebbezők állításától eltérően – semmiképpen sem állapította meg a megtámadott ítélet
         65. pontjában azt, hogy a jelen ügy különbözne a Tokai II‑ügyben hozott ítélet alapjául szolgált tényállástól, hanem csupán
         összefoglalta, hogy a fellebbezők milyen érveket adtak elő azon álláspontjuk alátámasztása érdekében, mely szerint a szóban
         forgó „tűk”‑ és „zárak”‑eljárás átfedésben volt egymással, így a jelen helyzet nem hasonlítható össze teljesen a Tokai II‑ügy
         tényállásával. A megtámadott ítélet 66. pontjában ugyanis az Elsőfokú Bíróság megállapítja, hogy „[a fellebbezők ezen állításai]
         mindazonáltal csak a »zárak«‑ügyben hozott határozat elfogadását követően vizsgálhatók”.
      
      66.      A megtámadott ítélet 66. pontjában ismertetett megfontolást illetően ezenkívül megállapítható, hogy a „zárak”‑ügyben még nem
         hoztak a közigazgatási eljárásban végleges határozatot akkor, amikor a keresetet az Elsőfokú Bíróságnál előterjesztették,
         és az ügyben a tárgyalást követően tanácskoztak. Az a tény, hogy az Elsőfokú Bíróságnak – ahogy a fellebbezők előadják – a
         tárgyalás időpontjában azon ügyben, amelyben a megtámadott ítéletet hozták, két olyan kifogásközlés állt rendelkezésére, amelyeket
         a „zárak”‑ügyben többek között a fellebbezőkhöz intéztek, az e beadványokban ismertetett megállapítások szükségszerűen ideiglenes
         jellege miatt(31) semmiképpen nem tette az Elsőfokú Bíróság számára lehetővé annak megállapítását, hogy e beadványok az eljárás felosztásával
         kapcsolatos ténybeli alapok hiányát bizonyítanák. Ha az Elsőfokú Bíróság – azt a megközelítést követve, amellyel a fellebbezők
         a jelen fellebbezési jogalapot alá kívánják támasztani – figyelembe vette volna az e kifogásközlésekben ismertetett szempontokat,
         a megtámadott ítélet indokai véleményem szerint téves jogalkalmazásnak minősülnének, mivel az Elsőfokú Bíróság az e közlések
         címzettjeinek esetleges észrevételeire tekintet nélkül előzetes értékeléseket vett volna figyelembe, ezzel pedig helytelen
         módon megelőlegezte volna a „zárak”‑ügyben hozott határozat tartalmát(32).
      
      67.      A fellebbezők egyébként az Elsőfokú Bíróság előtt soha nem hivatkoztak arra, hogy a Bizottság azzal, hogy a vitatott határozatban
         az EK 81. cikk (1) bekezdésének egységes és folytatólagos megsértéséből indult ki, tévesen alkalmazta a jogot vagy mérlegelési
         hibát követett el.
      
      68.      Az Elsőfokú Bíróságnak tehát nem volt más választása, mint hogy a fellebbezők azon állításait, amelyeket az ügyben tartott
         tanácskozások időpontjában, sőt a megtámadott ítélet kihirdetése időpontjában a „zárak”‑ügyben még meg nem hozott határozat
         előkészítésére tett intézkedésekre alapoztak, puszta spekulációnak tekintse, és a vitatott határozat jogszerűségét ne vonja
         kétségbe.
      
      69.      A megtámadott ítélet 66. pontjának első mondatában szereplő megállapítással, miszerint ezen előadás csak a „zárak”‑ügyben
         hozott határozat elfogadását követően vizsgálható felül, az Elsőfokú Bíróság tehát semmiképpen nem alkalmazta tévesen a jogot.
         Épp ellenkezőleg, a fellebbezők érvelése tárgyában foglalt állást, amikor helyesen arra szorítkozott, hogy a vitatott határozat
         jogszerűségét a fellebbezők által hivatkozott jogalapok alapján vizsgálja felül. Véleményem szerint ezért nem állítható, hogy
         az Elsőfokú Bíróság megtagadta volna az igazságszolgáltatást, vagy megsértette volna a hatékony bírói jogvédelemhez való jogot.
      
      70.      Ezenkívül a vitatott határozattal kiszabott bírságnak a fellebbezőkkel szemben a „zárak”‑ügyben kiszabható bírsághoz viszonyított
         arányossága kapcsán a megtámadott ítélet 66. pontjának első mondatában foglalt megállapítás, valamint az ezen ítélet 232. pontjának
         végén kifejtett pontosítás – miszerint a fellebbezők érve egy esetleges későbbi, a „zárak”‑ügyben hozott határozat ellen irányuló
         eljárásban érvényesíthető – véleményem szerint azt bizonyítják, hogy az Elsőfokú Bíróság fel kívánta hívni a fellebbezők figyelmét,
         hogy e kifogásokat helytállóbb módon a „zárak”‑ügyben esetlegesen hozott határozattal szemben kellene érvényesíteni(33).
      
      71.      Mindezek alapján az igazságszolgáltatás megtagadásával és a hatékony bírói jogvédelemhez való jog megsértésével kapcsolatos
         második fellebbezési jogalapot véleményem szerint hatástalanként, másodlagosan megalapozatlanként el kell utasítani.
      
      D –    A harmadik jogalapról: az Elsőfokú Bíróság nem tulajdonított kellő jelentőséget azon megállapításnak, mely szerint a Bizottság
            a jogsértés súlyosságának meghatározásával összefüggésben megsértette az indokolási kötelezettséget
      72.      A harmadik fellebbezési jogalap két részből áll: az Elsőfokú Bíróság elégtelenül vette figyelembe egyrészt azt a megállapítást,
         hogy a Bizottság az érintett piacok mérete tekintetében megsértette az indokolási kötelezettségét, másrészt azt a megállapítást,
         hogy a Bizottság a jogsértés piacra gyakorolt tényleges hatásai tekintetében megsértette az indokolási kötelezettségét.
      
      1.      A harmadik jogalap első részéről: az Elsőfokú Bíróság nem tulajdonított kellő jelentőséget azon megállapításnak, mely szerint
         a Bizottság az érintett piac méretével összefüggésben megsértette az indokolási kötelezettséget
      
      a)      Az Elsőfokú Bíróság megállapításai
      73.      Az Elsőfokú Bíróság előtti eljárásban a fellebbezők többek között azt kifogásolták, hogy a Bizottság a vitatott határozatban
         foglalt, az érintett piacok méretével kapcsolatos megállapításait nem elégségesen indokolta.
      
      74.      Az Elsőfokú Bíróság a megtámadott ítélet 87. pontjában először kiemelte, hogy a Bizottság jelen ügyben nem köteles az EK 81. cikk
         (1) bekezdésének alkalmazása keretében elvégezni a piac meghatározását, mivel a megállapodások versenyellenes célokra irányultak.
      
      75.      Az Elsőfokú Bíróság az ítélet 88. pontjában ugyanakkor pontosította, hogy mivel a vitatott határozat rendelkező része az 1/2003
         rendelet alapján bírságot szabott ki, az érintett piacra vonatkozó ténybeli megállapítások relevánsak voltak, még ha e megállapítások
         elégtelensége nem is eredményezhette az említett határozat teljes egészében történő megsemmisítését.
      
      76.      A megtámadott ítélet 89. pontja értelmében:
      
      „89.      Az iránymutatás szerint ugyanis a jogsértés súlyosságának megállapításánál nem csupán a jogsértés jellegét »kell figyelembe
         venni«, hanem »a piacra gyakorolt tényleges hatását« is, »ha ez a hatás mérhető« (az 1.A. pont első bekezdése). Márpedig a
         jogsértés piacra gyakorolt tényleges hatásának értékeléséhez szükséges e piac meghatározása. Az iránymutatás azt is kimondja,
         hogy a jogsértés súlyosságának megállapításánál figyelembe »kell« venni, hogy »a jogsértők milyen tényleges gazdasági lehetőségekkel
         rendelkeznek ahhoz, hogy más piaci szereplőknek jelentős kárt okozzanak« (az 1.A. pont negyedik bekezdése), ez pedig magában
         foglalja a piacok mérete és az érintett vállalkozások piaci részesedése meghatározásának szükségességét.”
      
      77.      Miután az Elsőfokú Bíróság megállapította, hogy az érintett piacok meghatározása tekintetében nem áll fenn indokolási hiányosság
         (a megtámadott ítélet 95. pontja), megvizsgálta a Bizottságnak a piac méretére vonatkozó megállapításait, amelyek a vitatott
         határozat indokolásának 45. és 46. pontjában találhatók.
      
      78.      A megtámadott ítélet 98. pontjában az Elsőfokú Bíróság arra mutatott rá, hogy a Bizottságnak a három, általa érintettnek tekintett
         termékpiac méretével kapcsolatos megállapításai hiányosak maradtak, és nem tették lehetővé azt, hogy valamennyi érintett piacot
         megvizsgálják. A megtámadott ítélt 99. pontjában az Elsőfokú Bíróság kifejtette, hogy „a vitatott határozatnak elégtelen az
         indokolása, ez pedig a határozat részleges megsemmisítését eredményezheti […], kivéve ha a Bizottság által az érintett vállalkozások
         azon tényleges gazdasági lehetőségére vonatkozóan tett megállapítások, hogy jelentős kárt okozzanak, a [vitatott] határozat
         más indokain alapulnak”.
      
      79.      A megtámadott ítélet 100. és 101. pontjában az Elsőfokú Bíróság kifejtette továbbá:
      
      „100. Jelen ügyben a felperesek soha nem támadták meg a Bizottságnak a [vitatott] határozat [indokolásá]ban kifejtett azon megállapításait,
         amelyekből a fent megjelölt adatok nélkül is az következik, hogy fennállt ilyen lehetőség. A [vitatott] határozat [indokolásának]
         (325) pontjában a Bizottság kifejtette, hogy a Prym és az Entaco a jogsértés időtartama alatt a tűgyártás területén európai
         piacvezető helyet foglaltak el, a verseny pedig nagyon korlátozott volt (lényegében a Needle Industries [India] Ltd vett részt
         benne); hogy a Prym európai piacvezető volt más kemény anyagból készült rövidáruk, mint a zárak és a gombostűk piacán, valamint
         a cipzárak piacának egyik legerősebb versenyzője volt, és hogy a Coats és a Prym a mindenkori kézivarrótű‑márkáival (Milward
         és Newey) piacvezető volt a kiskereskedelmi szinten.
      
      101.      E fejtegetéseket ugyan »Differenciált kezelés« címmel látták el, azonban a [vitatott] határozat »Jogsértés súlyának« szentelt
         részében találhatók, és hivatkozásokat tartalmaznak [a] jogsértést elkövető vállalkozás jelentős kár okozására való tényleges
         gazdasági lehetőségének megítélésénél irányadó szempontokra. A felperesek soha nem is vitatták, hogy a szóban forgó üzletág
         legjelentősebb gazdasági szereplői közé tartoznak.”
      
      b)      A felek érvei
      80.      A fellebbezők szerint az Elsőfokú Bíróság nem ismerte fel, hogy az indokolási kötelezettségnek a termékpiacok mérete tekintetében
         történt megsértése hatással volt a jogsértés tényleges súlyának megállapítására, mivel a vizsgálat során több szempontot együttesen
         kell figyelembe venni. Ezzel kapcsolatban a fellebbezők előadják, hogy a Bizottság a vitatott határozat indokolásának (333) pontjában
         maga közölte, hogy a jogsértés tényleges súlyát az érintett piacok mérete és a jogsértők jelentős kár okozására való gazdasági
         lehetősége alapján állapította meg.
      
      81.      Az Elsőfokú Bíróság ezenkívül a megtámadott ítélet 101. pontjában foglalt, a szóban forgó vállalkozások piacvezető helyzetére
         történő utalással téves jogalkalmazás alapján állapította meg azt, hogy a Bizottság megfelelően bemutatta a jogsértés piacra
         gyakorolt hatásait. Ennek során nem ismerte fel egy vállalkozásnak a jelentős kár okozására való tényleges gazdasági lehetőségének
         megállapítása és a piacra gyakorolt tényleges hatás – amennyiben ez a hatás mérhető – megállapítása közötti különbséget. A
         fellebbezők álláspontja szerint a piacvezető helyzetre történő utalás esetleg elegendő lehet ahhoz, hogy egy vállalkozás jelentős
         kár okozására való tényleges gazdasági lehetőségét megállapítsák, azonban nem elegendő ahhoz, hogy a piacra gyakorolt tényleges
         hatást mérjék, amihez a piacok méretének megállapítása szükséges. Egyébként a megtámadott ítélet 89. pontja, valamint a 99.
         és 100. pontja között ellentmondás van az indokolásban. A megtámadott ítélet hibáinak tehát a vitatott határozat megsemmisítéséhez
         kellene vezetniük.
      
      82.      A Bizottság válaszul kifejtette, hogy a termékpiacok méretének megállapítására vonatkozó kötelezettséget az Elsőfokú Bíróság
         a megtámadott ítélet helyes olvasata alapján csak a szóban forgó vállalkozás jelentős kár okozására való lehetősége tekintetében
         fogadta el. Ha viszont ezt a lehetőséget – mint a jelen ügyben – meg lehetne állapítani más eszközökkel, a Bizottság mentesülne
         a piacok mérete meghatározásának kötelezettsége alól (a megtámadott ítélet 89., 90., 99. és 101. pontja). Ezenkívül az Elsőfokú
         Bíróság ítélkezési gyakorlata szerint a bírság kiszabására az iránymutatásban előírt eljárás semmiképpen nem követeli meg
         a kiindulási összeg megállapítása során azt, hogy a piacok méretét figyelembe vegyék.
      
      83.      A Bizottság álláspontja szerint az Elsőfokú Bíróság egy vállalkozás jelentős kár okozására való tényleges lehetősége megállapításának
         kérdését és a jogsértés piacra gyakorolt tényleges hatásainak megállapítása kérdését teljesen különválasztotta, mivel a megtámadott
         ítélet 115. pontjában a tényleges hatásokra vonatkozó indokolást nyilvánította elégtelennek.
      
      84.      Ezenkívül az Elsőfokú Bíróság a megtámadott ítélet 89. pontjában foglalt azon megállapítás alatt, miszerint a Bizottság köteles
         volt a szóban forgó piacot meghatározni, és következésképpen ennek méretét megállapítani, bizonyára nem olyan meghatározást
         értett, ahogy annak az EK 82. cikk keretében történnie kell. Különben nem lenne értelme azon ítélkezési gyakorlatnak, miszerint
         a Bizottságnak az EK 81. cikk (1) bekezdésének alkalmazása során nem kell meghatároznia a piacot. A piacok méretével kapcsolatos
         megállapításokban rejlő hibák semmi esetre sem vezethetnek a vitatott határozat teljes megsemmisítéséhez.
      
      c)      Értékelés
      85.      Mindenekelőtt azt kell tisztázni, hogy a harmadik fellebbezési jogalap ezen részében a fellebbezők csak azt kifogásolják,
         ahogyan az Elsőfokú Bíróság a vitatott határozat indokolását a szóban forgó piac mérete tekintetében a jogsértés súlyának
         megállapításával összefüggésben értékelte. Mivel ez utóbbi – mint már kifejtettem – csak egyike a bírság kiszabása során az
         1/2003 rendelet 23. cikkének (3) bekezdése szerint figyelembe veendő szempontoknak, a fellebbezési jogalap ezen része, ha
         tehát megalapozott lenne, eltekintve a megtámadott ítélet hatályon kívül helyezésétől, esetleg – ahogy az Elsőfokú Bíróság
         a megtámadott ítélet 88. és 89. pontjában megállapította – a vitatott határozat részleges megsemmisítéséhez, adott esetben
         pedig annak megváltoztatásához vezethet.
      
      86.      Mindazonáltal nem gondolom, hogy a jogalap e része megalapozott lehetne.
      
      87.      Egyrészt a fellebbezők – amire a Bizottság a fellebbezési ellenkérelmében helytállóan utal – a megtámadott ítéletben szereplő,
         kifogásolt indokokat több szempontból helytelenül értelmezik, mert az Elsőfokú Bíróságnak a piac méretére vonatkozó fejtegetéseit
         összetévesztik annak a jogsértés piacra gyakorolt tényleges hatásait érintő fejtegetéseivel – amelyek, mellékesen megjegyezve,
         ezen fellebbezési jogalap második részének képezik tárgyát, és amelyek a megtámadott ítélet indokai között teljesen más helyen
         találhatók. A fellebbezők álláspontjával ellentétben ugyanis az Elsőfokú Bíróság semmiképpen sem a szóban forgó vállalkozás
         piacvezető helyzetére történő utalással állapította meg a megtámadott ítélet 101. pontjában, hogy a Bizottság a jogsértés
         tényleges hatásait megfelelően bemutatta. A megtámadott ítélet 101. pontjában foglalt megállapítások kizárólag a szóban forgó
         vállalkozás azon tényleges gazdasági lehetőségére vonatkoznak, hogy a versenytársaknak jelentős mértékű gazdasági károkat
         tud okozni (az iránymutatás 1. A. pontjának negyedik bekezdése értelmében), és nem a jogsértés piacra gyakorolt tényleges
         hatásaira az iránymutatás 1. A. pontjának első bekezdése értelmében.
      
      88.      Másrészt úgy tűnik, hogy a fellebbezők – bár érvelésük e ponton nem egészen világos – elfogadják, hogy a bírság kiszabása
         során a jogsértés súlya megállapításának alapjául szolgáló szempontoknak egyszerre kell teljesülniük, ezért ha a Bizottság
         – mint a vitatott határozatban – e szempontok egyikére, mégpedig a piac méretére hivatkozik, az Elsőfokú Bíróság nem tudna
         abban az értelemben dönteni, hogy e szempont tekintetében az indokolás nem megfelelő volta azon megállapításokra hivatkozással
         orvosolható, amelyeket a vitatott határozatban a szóban forgó vállalkozás jelentős kár okozására való tényleges gazdasági
         lehetőségével kapcsolatban rögzítettek.
      
      89.      Ezzel összefüggésben meg kell állapítani, hogy a jogsértések súlyát az ítélkezési gyakorlat szerint számos tényező függvényében
         kell értékelni, úgymint például az ügy sajátos körülményei, háttere és a bírságok elrettentő hatása, anélkül azonban, hogy
         létezne kötelezően figyelembe veendő szempontok kötött vagy kimerítő listája(34).
      
      90.      A Bíróság ítélkezési gyakorlata szerint a jogsértés súlyának értékelése során figyelembe veendő tényezők között szerepel az
         egyes vállalkozások magatartása, a magatartásmódok összehangolásában játszott szerepük, az e magatartásmódokból származó előnyük,
         a méretük és az érintett termékek, valamint az, hogy az ilyen típusú jogsértések milyen kockázatot jelentenek a Közösség céljaira(35).
      
      91.      A Bizottság tehát főszabály szerint semmiképpen sem köteles a piac méretét ismérvként figyelembe venni a jogsértés súlyának
         meghatározása során, mert az csak egyike a releváns szempontoknak(36).
      
      92.      Az Aalborg Portland és társai kontra Bizottság ügyben hozott ítélet 91. pontjából – a fellebbezők álláspontjától eltérően –
         nem vezethető le ennek ellenkezője. E pont ugyanis csak annak megállapítására szorítkozik, hogy figyelembe kell venni „az
         érintett piac terjedelmét”, ami alatt bizonyára – amit az iránymutatás 1. A. pontja megerősít – az érintett piac földrajzi
         kiterjedését értik, és nem az érintett piacok gazdasági méretét (vagy a forgalom nagyságát).
      
      93.      A vitatott határozatban a Bizottság előadta, hogy a jogsértés súlyának meghatározása során különböző szempontokra támaszkodott,
         többek között a piacok méretére és a vállalkozások azon tényleges gazdasági lehetőségére, hogy a versenytársaknak jelentős
         mértékű kárt okozzanak. Ez utóbbi szempontot az iránymutatás 1. A. pontjának negyedik bekezdése kifejezetten említi.
      
      94.      A fellebbezők nem vitatják az Elsőfokú Bíróságnak a megtámadott ítélet 89. pontjában foglalt azon megállapítását, hogy a jogsértés
         súlyának meghatározásához szükséges (tehát valójában célszerű) az érintett piac méretének meghatározása, hogy az iránymutatás
         értelmében meg lehessen ítélni a vállalkozások azon tényleges gazdasági lehetőségét, hogy a versenytársaknak jelentős kárt
         okozzanak.
      
      95.      Ellentmondást látnak azonban abban, hogy az Elsőfokú Bíróság ezt először feltételként szabta, majd pedig a megtámadott ítélet
         99. és 100. pontjában elismerte, hogy az indokolás általa megállapított, a piacok méretének meghatározása tekintetében fennálló
         elégtelensége orvosolható a fellebbezők által nem kifogásolt, a vitatott határozat indokolásának (325) pontja szerinti piacvezető
         helyzetre történő bizottsági utalással.
      
      96.      Bár a fellebbezők véleményem szerint teljesen jogosan hivatkoznak a megtámadott ítélet 89., 99. és 100. pontjából kitűnő indokolásbeli
         ellentmondásra(37), ez a kifogás az alábbi okokból nem lehet fogadható el.
      
      97.      Mint azt a Bíróság megállapította, és mint az Elsőfokú Bíróság a megtámadott ítélet 90. pontjában felidézte, azon befolyás
         meghatározása során, amelyet valamely vállalkozás a piacra gyakorolhat, e vállalkozás piaci részesedése bír jelentőséggel(38).
      
      98.      Ebből az ítélkezési gyakorlatból azonban nem vezethető le, hogy egy vállalkozás piacra gyakorolt befolyása vagy a versenytársaknak
         jelentős kár okozására irányuló, az iránymutatás szerinti tényleges gazdasági lehetősége megállapításához ezt a lehetőséget
         pontosan meg kellene határozni, és ezért a Bizottság köteles lenne először meghatározni a piacot, majd a forgalom alapján
         megállapítani ennek méretét(39).
      
      99.      A Bizottság jogosan utal arra, hogy az ilyen követelménynek a megtámadott ítélet 89. pontjából történő levezetése azzal a
         következménnyel járna, hogy a Bizottságnak olyan bizonyítást kellene lefolytatnia, amelyre még az EK 81. cikk (1) bekezdése
         megsértésének megállapítása keretében sem köteles, ha a jogsértés már a lényegét tekintve sem egyeztethető össze e rendelkezéssel,
         ahogy az Elsőfokú Bíróság a megtámadott ítélet 86. és 87. pontjában – amelyeket egyébként a fellebbezők nem kifogásoltak –
         az állandó ítélkezési gyakorlatra hivatkozással megállapította(40).
      
      100. Az ilyen megközelítés az iránymutatás különösen szűk értelmezését is jelentené.
      
      101. Míg tehát az Elsőfokú Bíróság véleményem szerint helytállóan állapította meg, hogy a Bizottságnak a jogsértés súlyának meghatározása
         és a bírság kiszabása során az iránymutatás 1. A. pontjának negyedik bekezdése alapján figyelembe kell vennie a jogsértők
         azon tényleges gazdasági lehetőségét, hogy a versenytársaknak jelentős kárt okozzanak, ez – eltérően attól, amit az Elsőfokú
         Bíróság a megtámadott ítélet 89. pontjában megállapított – nem jelenti feltétlenül azt, hogy „meg [kell] határozni az érintett
         vállalkozások piacainak méretét [...]”.
      
      102. Ezzel szemben álláspontom szerint helyesebb az a megállapítás, mely szerint a jogsértők e lehetősége minden lehetséges eszközzel
         bizonyítható, többek között a piacok méretének a forgalom alapján történő meghatározásával is.
      
      103. Márpedig az Elsőfokú Bíróság pontosan ezt a szempontot alkalmazta a megtámadott ítélet 99–101. pontjában. Miután ugyanis megállapította,
         hogy a vitatott határozatot a piacok méretének a forgalom alapján való megállapítása tekintetében elégtelenül indokolták,
         kifejtette, hogy ez az indokolási hézag pótolható a vitatott határozatban megjelölt más indokokkal, mégpedig az e határozat
         indokolásának (325) pontjában foglalt megállapításokkal, amelyek lényegében arra vonatkoznak, amit a jelen ügyben a felek
         a fellebbezők piacvezető helyzeteként jelölnek meg.
      
      104. Ezzel kapcsolatban meg kell állapítani, hogy a fellebbezők a fellebbezésük 63. és 66. pontjában kifejezetten elismerik, hogy
         ez a szempont célszerű ahhoz, hogy meg lehessen ítélni egy vállalkozás jelentős kár okozására való tényleges gazdasági lehetőségét.
         Ebben az összefüggésben a fellebbezők csak azt róják fel a Bizottságnak, hogy nem bizonyította elégségesen, hogy a konkrét
         esetben ténylegesen fennállt egy ilyen piacvezető helyzet. Az ilyen, a tények megállapítását és értékelését érintő kifogást
         a Bíróság a fellebbezési eljárásban nem vizsgálhatja, kivéve ha ezeket az Elsőfokú Bíróság elferdítette volna(41) – amire a fellebbezők a jelen ügyben nem hivatkoznak.
      
      105. Bár az Elsőfokú Bíróságnak a megtámadott ítélet 89., 99. és 100. pontjában foglalt megállapításai téves jogalkalmazáson alapulnak,
         és ellentmondást tartalmaznak az indokolásban, e hibák tehát nem hatottak ki oly módon ezen ítélet rendelkező részére, hogy
         azt hatályon kívül kellene helyezni.
      
      106. Javasolom tehát a harmadik fellebbezési jogalap első részének megalapozatlanként történő elutasítását.
      
      2.      A harmadik jogalap második részéről: az Elsőfokú Bíróság nem tulajdonított kellő jelentőséget azon megállapításnak, mely szerint
         a Bizottság a jogsértés által a piacra gyakorolt tényleges hatással összefüggésben megsértette az indokolási kötelezettséget
      
      a)      Az Elsőfokú Bíróság megállapításai
      107. A megtámadott ítélet 108. pontjában az Elsőfokú Bíróság megállapította, hogy a Bizottságnak a jogsértés súlyának megítélése
         során a jogsértés piacra gyakorolt, az iránymutatás 1. A. pontjának első bekezdése szerinti tényleges hatásait csak akkor
         kell vizsgálnia, ha ezek a hatások mérhetően megjelennek.
      
      108. A megtámadott ítélet 109. pontjában az Elsőfokú Bíróság ezután kifejtette, hogy a Bizottság soha nem hivatkozott arra, hogy
         a hatások a jelen esetben nem lettek volna mérhetők, az Elsőfokú Bíróság előtti eljárásban pedig még arra is rámutatott, hogy
         a jogsértést végrehajtották, és így szükségszerűen tényleges hatást gyakorolt a versenyfeltételekre a szóban forgó piacokon.
      
      109. Az Elsőfokú Bíróság e következtetést nem „meggyőzőként” elutasította, és ezt – a Bizottság határozathozatali gyakorlatára
         és egy saját ítéletére történő hivatkozással – azzal indokolta, hogy valamely megállapodás végrehajtása nem jár szükségszerűen
         tényleges hatásokkal. Azt is kifogásolta, hogy a Bizottság nem vette figyelembe a fellebbezők azon érvét, miszerint a megállapodások
         nem vezettek a tűk eladási árának emeléséhez (a megtámadott ítélet 110. pontja). Az Elsőfokú Bíróság végül megállapította,
         hogy a Bizottság kizárólag a kartell végrehajtása és ennek a piacra gyakorolt tényleges hatásai közötti okozati összefüggésre
         támaszkodott, ami a bírság számításához azonban nem elegendő (a megtámadott ítélet 111. pontja). Ebből az Elsőfokú Bíróság
         az ítélet 112. pontjában arra következtetett, hogy a Bizottság az őt terhelő indokolási kötelezettségét nem megfelelően teljesítette.
      
      110. Az indokolási kötelezettség e megsértésének jogkövetkezményeit az Elsőfokú Bíróság a megtámadott ítélet 190. pontjában vizsgálta.
         Ebben a pontban az Elsőfokú Bíróság megállapította, hogy különösen a Bizottságnak a bírság összege meghatározásával kapcsolatos
         fejtegetéseiből nem tűnik ki, hogy a jogsértés hatásainak 1997. március 13‑át követő csökkentése – amelyet egyébként a Bizottság
         a határozat indokolásának (320) pontjában kifejezetten elismert – miért nem befolyásolta a bírság kiszabását. Az Elsőfokú
         Bíróság ugyanakkor arra a következtetésre jutott, hogy „[a]z indokolás e hiánya azonban a jelen ügy körülményei között nem
         eredményezheti a kiszabott bírság törlését vagy csökkentését, mivel a jogsértés »különösen súlyosnak« minősítése [az Elsőfokú
         Bíróság által a megtámadott ítélet 188. és 189. pontjában kifejtett okokból] megalapozott volt, a Bizottság pedig az ilyen
         jogsértés esetére az iránymutatásban előírt legalacsonyabb kiindulási összeget (sőt, pontosabban a »súlyos« jogsértések esetére
         előírt legmagasabb összeget), vagyis a 20 millió eurót választotta. A Bizottság ugyanis helyesen állapítja meg, hogy a legalacsonyabb
         összeg kiválasztása jelen esetben elegendő annak figyelembevételéhez, hogy a jogsértés hatása a jogsértés időtartama során
         csökkent.”
      
      b)      A felek érvei
      111. A fellebbezők álláspontja szerint az Elsőfokú Bíróság tévesen alkalmazta a jogot azzal, hogy a megtámadott ítélet 190. pontjában
         úgy határozott, hogy a jogsértés tényleges hatásai megállapítása tekintetében fennálló elégtelen indokolás a jelen eset körülményei
         között nem vezethet a bírság hatályon kívül helyezéséhez vagy csökkentéséhez, mivel a jogsértés „különösen súlyosként” történő
         besorolása indokolt. Az Elsőfokú Bíróság összekeveri a határozat anyagi jogszerűségének kérdéseit és a formális indokolási
         kötelezettség megsértésének jogkövetkezményeire vonatkozó kérdésekkel. Mivel a Bizottság a kartellek területén széles körű
         mérlegelési jogkörrel rendelkezik, az eljárási szabályok és az indokolási kötelezettség betartása a védelemhez való jog szempontjából
         különös jelentőséggel bír.
      
      112. A Bizottság a fellebbezők álláspontját nem fogadja el. Azt mindazonáltal elismeri, hogy az Elsőfokú Bíróság a megtámadott
         ítéletének 109–112. pontjában tévesen alkalmazta a jogot. Egyrészt azt a követelményt támasztotta a Bizottsággal szemben,
         hogy bizonyítsa a jogsértés által a piacra gyakorolt tényleges mérhető hatás hiányát, miközben ő maga nem állapította meg,
         hogy ez a hatás mérhető volt. Másrészt az Elsőfokú Bíróság ellentmondott az állandó ítélkezési gyakorlatnak, mely szerint
         a versenykorlátozó célra irányuló megállapodás végrehajtása elegendő annak kizárásához, hogy a piacra gyakorolt hatás hiányát
         meg lehessen állapítani. Ezért a Bizottság azt kéri, hogy a Bíróság az említett 109–112. pontban foglalt, a jogsértés által
         a piacra gyakorolt hatás bizonyítására és mérhetőségére vonatkozó megállapítások mellőzésével változtassa meg az indokolást.
      
      c)      Értékelés
      113. A fellebbezési jogalap második részének vizsgálata előtt, amely a megtámadott ítélet 190. pontját érinti, állást kell foglalni
         a Bizottság indokolás megváltoztatása iránti kérelmével kapcsolatban, amely kérelem lehetővé tenné a Bíróság számára, hogy
         az Elsőfokú Bíróság téves jogalkalmazását megállapítsa és a hibát kijavítsa anélkül, hogy ez a más okokból helyesnek bizonyuló
         ítélet rendelkező részét érintené(42).
      
      i)      A Bizottság indokolás megváltoztatása iránti kérelméről
      114. A Bizottságnak a megtámadott ítélet 109–112. pontjában foglalt indokolással szembeni kifogásai lényegében két jogkérdést vetnek
         fel.
      
      115. Egyrészt a Bizottság álláspontja szerint az Elsőfokú Bíróság tévesen állapította meg, hogy a Bizottságnak a jogsértés piacra
         gyakorolt tényleges hatásainak hiányát bizonyítania kell, mert egyfelől arra csak akkor köteles, ha ezek a hatások mérhetők
         – ami a jelen ügyben azon megállapodások jellege miatt, amelyekkel az érintett piacokon a lehetséges versenyt kizárhatták,
         eleve nem jön szóba –, másfelől pedig az Elsőfokú Bíróság végül nem állapította meg azt, hogy a jelen esetben a piacra gyakorolt
         hatások mérhetők voltak.
      
      116. Másrészt az Elsőfokú Bíróság tévesen alkalmazta a jogot azzal, hogy megállapította, a Bizottság a vitatott határozatot elégtelenül
         indokolta, mert csupán arra utalt, hogy a kartell végrehajtásából következtetni lehet a jogsértés piacra gyakorolt tényleges
         hatásaira.
      
      117. E kifogások csak részben jogosak.
      
      118. Ami a kifogások első csoportját illeti, minden bizonnyal helytálló, hogy a Bizottság az iránymutatás 1. A. pontjának első
         bekezdése szerint csak abban az esetben köteles a jogsértés piacra gyakorolt tényleges hatásainak bizonyítására, ha azok mérhetők.
         Az iránymutatásból kitűnik, hogy a horizontális ár- és a piacfelosztó kartellek önmagában a jellegük miatt különösen súlyos
         jogsértésként minősíthetők, anélkül hogy a Bizottságnak bizonyítania kellene a jogsértés piacra gyakorolt tényleges hatásait.
         A piacra gyakorolt tényleges hatások ebben az esetben csak egyikét jelentik a számos szempontnak.
      
      119. Mindazonáltal a vitatott bizottsági határozat egyik szakaszát – ahogy az Elsőfokú Bíróság a megtámadott ítélet 111. pontjában
         megállapította – „A jogsértés tényleges hatásai” címmel látták el, és az többek között azt a megállapítást tartalmazza, hogy
         a jogsértés hatást gyakorolt a piacra, és hogy e hatások 1997. március 13. és 1999. december 31. között csökkentek. A Bizottság
         vagy nem kíván a jogsértés piacra gyakorolt tényleges hatásainak követelményére támaszkodni – ebben az esetben a kartellben
         részt vevő vállalkozásokra bírságot kiszabó határozatban a jogsértés súlyának az iránymutatás 1. A. pontja szerint történő
         meghatározása során csak a jogsértés jellegét és adott esetben a piac földrajzi kiterjedését kellene figyelembe venni –, vagy
         pedig a határozatát – mint a jelen esetben – ilyen hatásokra kívánja alapozni: ebben az esetben véleményem szerint az a vélelem
         érvényesül, hogy a Bizottság e hatásokat mérhetőnek tartja. Mivel a Bizottság a kiszabni kívánt bírság összegének megállapítása
         során e szempont alkalmazásával átlépheti az iránymutatás által a különösen súlyos jogsértésekre előírt 20 millió euró legalacsonyabb összeget, arra a tényre tekintettel,
         hogy a bírság kiszabásáról szóló határozatában az indokolás három pontját a „jogsértés tényleges hatásainak” szenteli, kevéssé
         valószínű az a feltevés, hogy e határozatot nem erre a szempontra kívánta alapozni. E körülmények között – véleményem szerint –
         ebből jogilag megalapozottan lehet arra következtetni, ahogy az Elsőfokú Bíróság is tette a megtámadott ítéletben, hogy a
         Bizottság az általa a határozatban ismertetett hatásokat alapvetően mérhetőnek tartja, amennyiben a határozat indokolásából
         kifejezetten más nem következik.
      
      120. Az Elsőfokú Bíróság tehát e körülmények között és a piacra gyakorolt tényleges hatások mérhetőségére vonatkozó ezen vélelem
         alapján állapította meg a megtámadott ítélet 109. pontjában, hogy a Bizottság a jelen ügyben az Elsőfokú Bíróság előtti eljárásban
         nem hivatkozott arra, hogy a tényleges hatások nem mérhetők. Ennélfogva az Elsőfokú Bíróság semmiképpen nem kötelezte a Bizottságot
         arra, hogy negatív bizonyítékot szolgáltasson, hanem csupán megállapította, hogy a Bizottság a vitatott határozat által indokolt
         vélelmet, mint fent kifejtettem, az Elsőfokú Bíróság előtti eljárásban nem döntötte meg.
      
      121. Egyébként nem fogadható el a Bizottság fellebbezési ellenkérelmében kifejtett azon magyarázata, miszerint a megállapodások
         hatásai azok jellege miatt – amelyek, mint említettük, a földrajzi és a termékpiacok felosztását célozzák a lehetséges versenytársak
         piacra lépésének semlegesítése érdekében – nem mérhetők, mivel a vitatott határozat nem tartalmaz ilyen indokolást, és mindenestre
         első fokon erre nem hivatkoztak.
      
      122. Végül az Elsőfokú Bíróság a vitatott határozat elégtelen indokolására vonatkozó kifogás vizsgálata keretében, ahogy e kifogást
         a fellebbezők előterjesztették, nem állapíthatta meg azt, hogy a hatások ténylegesen mérhetők voltak, mert az ilyen értékelés
         a vitatott határozat anyagi jogszerűségét érintette volna.
      
      123. A Bizottság kifogásainak a megtámadott ítélet 109. pontjában foglalt indokolást érintő első csoportját véleményem szerint
         tehát el kell utasítani.
      
      124. A kifogások másik, az Elsőfokú Bíróságnak a megtámadott ítélet 110–112. pontjában foglalt, a jogsértés piacra gyakorolt tényleges
         hatásainak elégtelen bizonyítására vonatkozó fejtegetéseit érintő csoportját érdemes közelebbről megvizsgálni.
      
      125. Elöljáróban meg kell jegyezni, hogy az Elsőfokú Bíróság e pontokban, „A bírság kiszabására vonatkozó indokolás” címmel ellátott
         szakaszban szereplő megállapításai igen homályosak. Az Elsőfokú Bíróság a vitatott határozat elégtelen indokolásával kapcsolatos,
         eljárási követelményeket érintő megfontolásokat (a megtámadott ítélet 110. pontjában például azt rója fel a Bizottságnak,
         hogy az nem vette figyelembe a fellebbezőknek a tűk eladási ára emelésének hiányára vonatkozó érvét) összefüggéstelenül azon
         – egyébként lényegesen jelentősebb – megfontolások mellé helyezi, amelyek az anyagi jogi kérdésekre vonatkoznak, és amelyek
         szerint a vitatott határozat (318)–(320) pontjában szereplő indokolás nem „meggyőző” vagy pontatlan(43). 
      
      126. Véleményem szerint azonban helytállóan kifogásolja a Bizottság azt, hogy az Elsőfokú Bíróság a vitatott határozat indokolását
         a piacra gyakorolt tényleges hatások tekintetében elégtelennek tartotta.
      
      127. Egyrészt a közösségi versenyszabályok megsértése miatti bírságkiszabásra vonatkozó indokolási kötelezettség terjedelmével
         kapcsolatos ítélkezési gyakorlat szerint az alapvető, az indokolási kötelezettséget érintő eljárási követelmények akkor teljesülnek,
         ha a Bizottság a határozatában rögzíti a döntése alapjául szolgáló azon szempontokat, amelyek lehetővé tették számára, hogy
         a jogsértés súlyát és időtartamát megállapítsa(44). Márpedig a jelen esetben a jogsértés súlyát illetően – amiről itt egyedül szó van – a megfelelő szempontokat bizonyosan
         ismerteti a vitatott határozat indokolásának (316)–(325) pontja, mivel a tényleges hatások követelményét a (318)–(320) pont
         vizsgálta.
      
      128. Másrészt a megtámadott ítélet 110. pontja első és második mondatának, valamint a 111. pontja negyedik mondatának megállapításaiból
         kétségtelenül kitűnik, hogy az Elsőfokú Bíróság megvizsgálta a vitatott határozat indokolásának helytállóságát, mivel az abban
         foglalt értékelést nem meggyőzőként elutasította ahelyett, hogy csupán azt vizsgálta volna, hogy a Bizottság világosan és
         egyértelműen ismertette‑e, hogy miért fogadta el a jogsértés piacra gyakorolt tényleges hatásainak létezését.
      
      129. Az Elsőfokú Bíróság azzal, hogy a vitatott határozatnak a megtámadott ítélet 110–111. pontjában megállapított hiányosságait
         ezen ítélet 112. pontjában a piacra gyakorolt tényleges hatásokra vonatkozó elégtelen indokolás bizonyítékának tekintette,
         véleményem szerint tévesen alkalmazta a jogot(45).
      
      130. Mindazonáltal a Bizottság indokolás megváltoztatására irányuló indítványának véleményem szerint nem lehet helyt adni, kivéve
         ha azt úgy kellene értelmezni – amit igen kétlek –, hogy az Elsőfokú Bíróságnak téves jogi értékelést kellett volna megállapítania.
      
      131. Az alábbiakban ismertetett okokból ugyanis az álláspontom az, hogy az Elsőfokú Bíróság helytállóan állapította meg, hogy a
         Bizottság a bírság kiszabása során nem támaszkodhatott egyedül a kartell végrehajtása és ennek a piacra gyakorolt hatása közötti
         okozati összefüggésre.
      
      132. Attól eltérően, amit a Bizottság mind a fellebbezési ellenkérelmében, mind a tárgyaláson állított, azon kérdés, hogy egy kartell
         tényleges végrehajtása a jogsértés piacra gyakorolt tényleges hatásainak bizonyítására elegendő‑e, távol áll attól, hogy „állandó
         ítélkezési gyakorlat” tárgya legyen. A Bíróság e kérdéssel, amelyben eddig mindenestre még nem hozott döntést, először foglalkozik,
         mégpedig nem csak a jelen ügyben, hanem az úgynevezett „osztrák bankok”‑ügyekben is(46).
      
      133. Így, ahogy Bot főtanácsnok az ezen ügyekben 2009. március 26‑án ismertetett indítványában kiemelte(47), nagy a bizonytalanság a tekintetben, hogy a „mérhető” fogalom az iránymutatás értelmében mit foglal magában.
      
      134. E bizonytalanság részben azon alapul, hogy az Elsőfokú Bíróság ítélkezési gyakorlata nem egységes abban a kérdésben, hogy
         a kartell tényleges végrehajtásának megállapítása elegendő‑e a jogsértés piacra gyakorolt tényleges hatásai létezésének bizonyítására.
      
      135. Bot főtanácsnok a fent hivatkozott indítványában(48) helytállóan utalt arra, hogy e tekintetben az ítélkezési gyakorlatban két irányzat alakult ki.
      
      136. Az ítélkezési gyakorlatban kialakult első irányzat szerint az Elsőfokú Bíróság azt az álláspontot képviseli, hogy a Bizottság
         egyszerűen a kartell végrehajtásából következtethet a piacra gyakorolt hatások létezésére. Ezt az irányzatot követte az Elsőfokú
         Bíróság az „osztrák bankok”(49) és a Group Danone kontra Bizottság(50) ügyekben hozott ítéletekben, valamint újabban a Hoechst kontra Bizottság(51) és a Carbone‑Lorraine kontra Bizottság(52) ügyekben hozott ítéletekben.
      
      137. A megtámadott ítéletben viszont az Elsőfokú Bíróság – mint már kifejtettem – úgy ítélte meg, hogy a Bizottság a jogsértés
         piacra gyakorolt tényleges hatásai bizonyításaként nem szorítkozhat annak megállapítására, hogy a kartellt ténylegesen végrehajtották.
         Ez a megközelítés az ítélkezési gyakorlat második irányzatához köthető, amely az első irányzattal egyidejűleg létezik, és
         lényegében azt követeli meg a Bizottságtól, hogy tényleges és hiteles bizonyítékokat terjesszen elő arra vonatkozóan, hogy
         a kartell elégséges valószínűséggel hatást gyakorolt a piacra, miközben a kartell tényleges végrehajtása e megközelítés szerint
         csak erős bizonyítékot jelent, anélkül azonban, hogy a Bizottság a vizsgálata során erre szorítkozhatna(53).
      
      138. E megközelítés szerint a jogsértés végrehajtása csak előfeltételt jelent egy kartell piacra gyakorolt tényleges hatásainak
         bizonyításához(54).
      
      139. Ahogy Bot főtanácsnokot(55), engem is az ítélkezési gyakorlat második irányzatának megközelítése győz meg.
      
      140. Úgy vélem ugyanis, hogy ha a Bizottság az olyan határozatot, amellyel egy vállalkozással szemben az EK 81. cikk (1) bekezdésének
         megsértése miatt bírságot szab ki, a piacra gyakorolt tényleges hatások létezésére kíván alapozni, tényleges, hiteles és elégséges
         bizonyítékokat kell tudnia előterjeszteni, amelyek lehetővé teszik számára, hogy a jogsértés versenyre gyakorolt tényleges
         hatásait megítélje. Különösen, amennyiben a jogsértés tényleges hatásainak fennállása a jellege szerint különösen súlyos jogsértés
         esetén lehetővé teszi a Bizottság számára, hogy e jogsértésnek nagyobb súlyossági fokot tulajdonítson, és a kiindulási összeget
         a 20 millió euró legalacsonyabb összeg fölé emelje, a Bizottság nem szorítkozhat egyszerűen annak megállapítására, hogy a
         kartellt ténylegesen végrehajtották, következésképpen pedig nem elégedhet meg annak minden további bizonyítás nélküli vélelmezésével,
         hogy e kartell valószínűleg hatást gyakorolt a piacra.
      
      141. Az ilyen követelményt annál inkább helyénvalónak tartom, hogy az ítélkezési gyakorlat szerint a cél az, hogy a vállalkozásokkal
         szemben az EK 81. cikk (1) bekezdésének megsértése miatt kiszabott bírság révén elérjék mindenekelőtt azt, hogy e vállalkozások
         a jogellenes magatartással felhagyjanak(56).
      
      142. Márpedig ebben az összefüggésben álláspontom szerint nem fogadható el, hogy a Bizottság a versenyellenes célú megállapodások
         – mint például a termékpiacok és/vagy a földrajzi piacok felosztása vagy az árak rögzítése – esetén ne csupán annak kötelezettsége
         alól mentesüljön, hogy a jogsértés létezésének megállapítása érdekében bizonyítsa e megállapodások hatásait, hanem annak kötelezettsége alól is, hogy konkrét és hiteles
         bizonyítékokat szolgáltasson a jogsértés által a piacra gyakorolt tényleges hatásokról, miközben szükségesnek ítéli, hogy
         a jogsértés súlyának megállapítása érdekében, végeredményben pedig a szóban forgó vállalkozással szemben kiszabandó bírság meghatározása érdekében
         erre a szempontra támaszkodjék.
      
      143. Véleményem szerint tehát az Elsőfokú Bíróság a megtámadott ítélet 110. és 111. pontjában helytállóan állapította meg azt,
         hogy a Bizottság nem szorítkozhatott további indokolás nélkül arra, hogy a kartell végrehajtásából a piacra gyakorolt tényleges
         hatások létezésére következtessen, és hogy a határozatát nem alapozhatta csupán a kartell végrehajtása és ennek a piacra gyakorolt
         tényleges hatásai között fennálló okozati összefüggésre.
      
      144. Azt javasolom tehát, hogy a Bíróság a Bizottság indokolás megváltoztatására irányuló indítványának ne adjon helyt.
      
      ii)    A fellebbezők által a harmadik jogalap második részének alátámasztására felhozott kifogásokról
      145. A fellebbezők azt kifogásolják, hogy az Elsőfokú Bíróság nem semmisítette meg a vitatott határozatot, jóllehet megállapította,
         hogy a Bizottság a jogsértés piacra gyakorolt tényleges hatásainak szempontja tekintetében megsértette az indokolási kötelezettségét(57). Következésképpen az Elsőfokú Bíróság téves jogalkalmazással állapította meg a megtámadott ítélet 190. pontjában azt, hogy
         a bírság alapösszege megfelelő.
      
      146. Ha feltételeznénk is, hogy az Elsőfokú Bíróság a jogsértés piacra gyakorolt tényleges hatásai tekintetében a vitatott határozat
         hiányos indokolását, és nem e szempontra vonatkozó (nyilvánvaló) mérlegelési hibát állapított meg, a fellebbezők érvelésének
         véleményem szerint nem lehet helyt adni.
      
      147. A Bizottság vállalkozásokkal szembeni, a versenyszabályok megsértése miatt bírságot kiszabó határozatai ellen benyújtott keresetekkel
         kapcsolatos eljárásokban az Elsőfokú Bíróság kétféle jogkörrel rendelkezik. Egyrészt az e határozatok jogszerűségének az EK 230. cikk
         szerinti felülvizsgálata keretében többek között meg kell vizsgálnia azt, hogy betartották‑e az indokolási kötelezettséget,
         amelynek megsértése esetén a határozat semmissé nyilvánítható. Másrészt az EK 229. cikk és az 1/2003 rendelet által biztosított teljes körű felülvizsgálati jogkör keretében azt kell megítélnie,
         hogy a bírság összege megfelelő‑e(58).
      
      148. Következésképpen valamely vállalkozással szemben az EK 81. cikk (1) bekezdésének megsértése miatt kiszabott bírság összegének
         meghatározására vonatkozó szempontok egyike tekintetében fennálló elégtelen indokolás megállapítása nem vezethet minden további
         nélkül a bírságot kiszabó határozat – akár csak részleges – megsemmisítéséhez. Ez azon lehetséges szempontok számával függ
         össze, amelyeket a Bizottság egy bizonyos jogsértés súlyának és időtartamának meghatározása során figyelembe vehet. A jelen
         ügyben ugyanis a vitatott határozat rendelkező része (beleértve a kiszabott bírság összegét) az Elsőfokú Bíróság által megállapított
         hibás vagy hiányos indokokhoz képest teljesen más indokokra támaszkodik.
      
      149. A vitatott határozatban a Bizottság a jogsértés súlya miatt 20 millió euró kiindulási összeget állapított meg. Ezen összeg
         meghatározása során figyelembe vette többek között a jogsértés jellegét, annak a piacra gyakorolt tényleges hatásait és a
         piac földrajzi kiterjedését.
      
      150. Miután az Elsőfokú Bíróság a megtámadott ítéletben feltárta azon hibákat, amelyeket a Bizottság a piacra gyakorolt tényleges
         hatások értékelése során a jogsértés súlyának megállapítása keretében elkövetett, megvizsgálta, hogy e hibák a bírság kiszabására,
         tehát a vitatott határozatban a fellebbezőkkel szemben kiszabott 20 millió euró kiindulási összegre is hatással voltak‑e.
      
      151. Az Elsőfokú Bíróság azonban a teljes körű felülvizsgálati jogkör keretében végzett vizsgálat során, miután a megtámadott ítélet
         188. és 189. pontjában megállapította, hogy a szóban forgó megállapodások jellege miatt indokolt volt a vitatott határozat
         szerinti jogsértés különösen súlyosként történő besorolása, helytállóan jelentette ki az ítélet 190. pontjában, hogy a megállapított
         hibák a jelen ügy körülményei között nem eredményezhetik a kiszabott bírság törlését vagy csökkentését, mivel a jogsértés „különösen súlyosnak” minősítése megalapozott volt, a Bizottság pedig az ilyen jogsértés esetére az iránymutatásban
         előírt legalacsonyabb kiindulási összeget (sőt, pontosabban a „súlyos” jogsértések esetére előírt legmagasabb összeget), vagyis
         a 20 millió eurót választotta.
      
      152. Másként fogalmazva az Elsőfokú Bíróság úgy ítélte meg, hogy jóllehet a jogsértés által a piacra gyakorolt tényleges hatás
         lehetővé teszi a Bizottság számára az általa kiszabott bírság kiindulási összegének növelését, ha a jelen ügy körülményei
         között ennek feltételei adott esetben fennállhattak volna, az e szempontot érintő hibák azonban semmiképpen nem hatottak ki
         a jelen ügyben megállapított összegre (és ezáltal a vitatott határozat rendelkező részére), mivel ezen összeg megfelel az
         iránymutatás szerinti súlyos jogsértések csoportjára előírt legmagasabb összegnek, miközben a szóban forgó jogsértés a jellege
         alapján „különösen súlyosként” sorolható be. E körülmények között az Elsőfokú Bíróság a teljes körű felülvizsgálati jogköre
         keretében nem tartotta szükségesnek, hogy a vitatott határozat megváltoztatásának jogát gyakorolja, mivel a megállapított
         kiindulási összeg egy „különösen súlyosként” besorolt jogsértés tekintetében már csökkentett, és ezáltal megfelelő volt.
      
      153. Ezen értékelés és e megközelítés tekintetében véleményem szerint nem került sor téves jogalkalmazásra.
      
      154. Következésképpen azt javasolom, hogy a Bíróság a fellebbezők által a harmadik fellebbezési jogalap második részének alátámasztására
         felhozott kifogásokat utasítsa el. E fellebbezési jogalapot véleményem szerint tehát teljes egészében el kell utasítani.
      
      E –    A negyedik fellebbezési jogalapról: az iránymutatás megsértése és a jogsértés súlyának téves értékelése
      155. E fellebbezési jogalap két részből áll. Az első rész a jogsértés piacra gyakorolt hatásai megállapítása téves voltának figyelmen
         kívül hagyását érinti. A második rész a jogsértés állítólagos önkéntes megszüntetésének enyhítő körülményként történő figyelembevételének
         hiányára vonatkozik.
      
      1.      A negyedik fellebbezési jogalap első részéről: a jogsértés piacra gyakorolt hatásai megállapítása téves voltának figyelmen
         kívül hagyása
      
      a)      A felek érvei
      156. A fellebbezők arra hivatkoznak, hogy az Elsőfokú Bíróság a megtámadott ítélet 188–190. pontjában két tekintetben is tévesen
         alkalmazta a jogot. Az Elsőfokú Bíróság egyrészt csupán elvont módon állapította meg a jogsértés súlyát. A jogsértés konkrét
         körülményeinek figyelmen kívül hagyása nem egyeztethető össze sem az iránymutatással, sem a Bíróság ítélkezési gyakorlatával,
         sem pedig a Bizottság határozathozatali gyakorlatával. Másrészt az Elsőfokú Bíróság az iránymutatás által a „különösen súlyos”
         jogsértésekre előírt kiindulási összeget tévesen tekintette kötelezően előírt legalacsonyabb összegnek. E megközelítés nem
         hozható összhangba a Bizottság határozathozatali gyakorlatával, és az arányosság elvének megsértését jelenti.
      
      157. A Bizottság részben a harmadik fellebbezési jogalappal kapcsolatban felhozott érveire utal a jogsértés piacra gyakorolt tényleges
         hatásai tekintetében. Hozzáteszi, hogy az Elsőfokú Bíróság nem tekintette úgy, hogy a bírságnak az iránymutatásban meghatározott
         kiindulási összege át nem léphető küszöbértéket képezne, hanem épp ellenkezőleg, a megtámadott ítélet 206. és 223. pontjában
         megvizsgálta annak arányosságát. Ami a fellebbezőknek a Bizottság határozathozatali gyakorlatával kapcsolatban előadott érveit
         illeti, az általuk hivatkozott példák vagy irrelevánsak, vagy újak, illetve pontatlanok.
      
      b)      Értékelés
      158. Az Elsőfokú Bíróság olyan ítéletére vonatkozó fellebbezési eljárásban, amely egy vállalkozással szemben a közösségi jogi versenyszabályok
         megsértése miatt kiszabott bírság összegét állapította meg, a Bíróság felülvizsgálatának tárgya egyrészt az, hogy az Elsőfokú
         Bíróság hogyan vette jogilag megalapozottan figyelembe a meghatározott magatartás súlyosságának az EK 81. és az EK 82. cikk,
         valamint a 17. rendelet 15. cikke (vagy az 1/2003 rendelet 23. cikke) keretében történő értékelésének összes alapvető elemét,
         másrészt az, hogy az Elsőfokú Bíróság figyelembe vette‑e a bírság megsemmisítése vagy csökkentése érdekében a felperes által
         előadott összes érvet(59).
      
      159. A jelen ügyben az Elsőfokú Bíróság a megtámadott ítélet 188. pontjában kifejtette, hogy a szóban forgó jogsértés, amelynek
         tárgya a termékpiacok és a földrajzi piacok felosztása volt, természetét tekintve a versenyjog nyilvánvaló megsértésének minősül,
         és ezért különösen súlyosnak tekintendő. Ebből a megtámadott ítélet 189. pontjában arra következtetett, hogy a jogsértést
         – az iránymutatás fogalommeghatározására tekintettel – a vitatott határozat helytállóan minősítette „különösen súlyosnak”.
      
      160. Ezen értékelés mint ilyen tekintetében véleményem szerint azonban egyáltalán nem alkalmazták tévesen a jogot.
      
      161. A Thyssen Stahl kontra Bizottság ügyben hozott ítéletben(60) ugyanis a Bíróság már jóváhagyta az Elsőfokú Bíróság által választott megközelítést, miszerint a jogsértés súlyát a jogellenes
         magatartás jellege és célja alapján lehet megállapítani, és a bírság kiszabása során a magatartás célját érintő szempontok
         fontosabbak lehetnek azon szempontoknál, amelyek e magatartás hatását érintik. A Bíróság megállapította, hogy egy versenyellenes
         gyakorlat hatása ennélfogva a bírság megfelelő összegének megítélése során nem mérvadó szempont(61).
      
      162. A Bizottság egyébként az iránymutatásban – amelyre az Elsőfokú Bíróság a megtámadott ítélet 189. pontjában helytállóan hivatkozik –
         a különösen súlyos jogsértésekkel kapcsolatban közölte, hogy „[r]endszerint az olyan horizontális korlátozások tartoznak majd
         ide, mint az árkartell vagy a piacfelosztó kvóták alkalmazása, vagy más, az egységes piac megfelelő működését veszélyeztető
         magatartások, például a nemzeti piacokra való széttördelés” (az 1. A. pont második bekezdésének harmadik francia bekezdése).
      
      163. Ezen iránymutató leírásból az következik, hogy az olyan megállapodások vagy az egymással összehangolt olyan magatartások,
         amelyek – mint a jelen esetben – egyrészt a termékpiacoknak a tűk és a kemény anyagból készült más rövidáruk európai piacának
         szegmentálódása általi felosztását, másrészt a földrajzi piacoknak a kézi varrótűk, a kézműves varrótűk, a kötő- és horgolótűk
         európai piacának szegmentálódása általi felosztását célozzák, már jellegük alapján „különösen súlyosnak” minősíthetők, anélkül
         hogy szükséges lenne, hogy e magatartásokat különleges hatások jellemezzék.
      
      164. Véleményem szerint tehát a fellebbezők nem kifogásolhatják az Elsőfokú Bíróság azon döntését, miszerint az iránymutatás 1. A. pontjának
         első bekezdésében megjelölt szempontoknak a jogsértés súlyának megállapítása során nem tulajdonítható ugyanazon jelentőség.
      
      165. Ezenkívül az Elsőfokú Bíróság – ahogy a jelen indítvány 151. és 152. pontjában kifejtettem –, miután a Bizottság által a jogsértés
         tényleges hatásainak vizsgálata során elkövetett hibákat megállapította, mégsem gyakorolta a bírság vitatott határozatban
         megállapított kiindulási összege megváltoztatására irányuló jogát, mert véleménye szerint a megállapított összeg a jelen ügyben
         már csökkentett volt, ha figyelembe vesszük, hogy a jogsértést a jellege alapján „különösen súlyosnak” minősítette. A fellebbezők
         állításától eltérően az Elsőfokú Bíróság tehát nem fogadta el, hogy a vitatott határozattal megállapított 20 millió euró kiindulási
         összeg nem csökkenthető küszöböt jelentene, hanem épp ellenkezőleg, mint ahogy a megtámadott ítélet 190. pontjából kitűnik,
         a teljes körű felülvizsgálati jogköre keretében megvizsgálta, hogy van‑e ok ezen összeg megváltoztatására(62). Az, hogy az Elsőfokú Bíróság a jelen ügyben adott körülmények között nem tartotta helyénvalónak, hogy a bírságnak a vitatott
         határozatban megállapított kiindulási összegét megváltoztassa, kifejtve az e mérlegelés alapjául szolgáló okokat, önmagában
         véve nem jelentheti az arányosság elvének sérelmét. Annak sincs jelentősége, hogy a Bizottság más jogellenes magatartásokat
         más ügyekben esetleg másként ítélt meg, mivel a Bizottság határozathozatali gyakorlata nem nyújt jogi keretet a versenyügyekben
         való bírságkiszabáshoz(63).
      
      166. A negyedik fellebbezési jogalap első részét tehát el kell utasítani.
      
      2.      A negyedik fellebbezési jogalap második részéről: a jogsértés állítólagos önkéntes megszüntetésének enyhítő körülményként
         történő figyelembevételének hiánya
      
      a)      A felek érvei
      167. A fellebbezési jogalap e részével a fellebbezők arra hivatkoznak, hogy az Elsőfokú Bíróság a megtámadott ítélet 211. és 213. pontjában
         téves jogalkalmazással állapította meg azt, hogy enyhítő körülmény esetleg akkor vehető figyelembe, ha a szóban forgó vállalkozásokat
         a Bizottság beavatkozása késztette a versenyellenes magatartás megszüntetésére. A fellebbezőknek az az álláspontja, hogy a
         jogsértésnek a Bizottság első vizsgálati intézkedése előtt bekövetkezett önkéntes megszüntetését – mivel azt a jogsértés időtartamának
         megítélése során bizonyosan nem vették figyelembe – következésképpen enyhítő körülményként figyelembe kell venni.
      
      168. A Bizottság azon az állásponton van, hogy az Elsőfokú Bíróság által végzett elemzés megfelel a tárgyra vonatkozó állandó ítélkezési
         gyakorlatnak, amelyet nem lehet megkérdőjelezni.
      
      b)      Értékelés
      169. Megállapítható, hogy az Elsőfokú Bíróság a fellebbezők érvét, akik a Bizottság elmarasztalását kívánták azért, mert nem vette
         a javukra figyelembe az iránymutatás 3. pontja szerinti enyhítő körülményeket, többek között azzal az indokolással utasította
         el, hogy a jogsértést már a Bizottság első beavatkozása előtt megszüntették.
      
      170. A megtámadott ítélet 211. pontjában az Elsőfokú Bíróság megállapította, hogy a jogellenes megállapodás idő előtti megszüntetése
         miatt az iránymutatás 3. pontja szerinti enyhítő körülmény nem vehető figyelembe. A jogsértés tartamát ugyanis kétszer vennék
         figyelembe a bírság kiszabása során, ha ilyen körülmények között csökkentést hajtanának végre. A jelen ügyben az Elsőfokú
         Bíróság a megtámadott ítélet 212. pontjában megállapította, hogy a jogellenes megállapodás idő előtti megszüntetése, ahogy
         a fellebbezők a kifogásközlésre adott válaszukban kifejtették, nem a Bizottság beavatkozására vagy a fellebbezőknek a jogsértés
         megszüntetésére irányuló elhatározására, hanem lényegében a fellebbezők növekvő csehországi termelési kapacitására vezethető
         vissza. A megtámadott ítélet 213. pontjában az Elsőfokú Bíróság kifejtette, hogy a megállapodás idő előtti megszüntetését
         így már a jogsértés időtartamának megítélésénél figyelembe vették, ezért az nem jelenthet enyhítő körülményt.
      
      171. Azon (tény)kérdéstől függetlenül, hogy a fellebbezők a jogsértést teljesen önkéntesen vagy gazdasági kényszer alapján szüntették‑e
         meg, az iránymutatásnak az Elsőfokú Bíróság általi értelmezése véleményem szerint nem minősül téves jogalkalmazásnak.
      
      172. Emlékeztetek ugyanis arra, hogy az iránymutatás 3. pontja lényegében akként rendelkezik, hogy a Bizottság által kiszabott
         bírság kiindulási összege többek között akkor csökkenthető, ha a szóban forgó vállalkozás a Bizottság beavatkozásával egy
         időben beszünteti a jogsértést.
      
      173. A Dalmine kontra Bizottság ügyben hozott ítéletben a Bíróság már jóváhagyta az Elsőfokú Bíróság azon megállapítását, hogy
         az iránymutatás 3. pontja szerinti enyhítő körülmény nem vehető figyelembe, ha a megállapított jogsértés már véget ért, vagy
         azt éppen akkor szüntették meg, amikor a Bizottság ellenőrzést végzett(64).
      
      174. E megközelítés legutóbb a C‑510/06. P. sz., Archer Daniels Midland kontra Bizottság ügyben hozott ítéletben nyert megerősítést,
         amely ugyan kissé más tényálláson alapult, viszont amelyben az Bíróság úgy határozott, hogy e vállalkozásnak joggal nem biztosították
         a vele szemben kiszabott bírság alapösszegének csökkentését, mivel az a jogellenes magatartását az amerikai versenyhatóságok
         első beavatkozását követően szüntette meg, ami a Bizottság beavatkozását megelőzően történt(65). A Bíróság ezen értékelést a Bizottság által kiszabott bírság visszatartó ereje megőrzésének szükségességével és az EK 81. cikk
         (1) bekezdésének gyakorlati hatékonyságával indokolta(66).
      
      175. Az Elsőfokú Bíróság tehát azzal, hogy a jelen ügyben jóváhagyta a vitatott határozatban foglalt azon bizottsági döntést, miszerint
         a fellebbezők javára az EK 81. cikk (1) bekezdése – általuk nem vitatott – megsértésének idő előtti megszüntetése nem vehető
         enyhítő körülménykánt figyelembe, semmiképpen nem alkalmazta tévesen a jogot.
      
      176. Következésképpen a negyedik fellebbezési jogalap második részének véleményem szerint nem lehet helyt adni. E fellebbezési
         jogalapot szintén teljes egészében el kell utasítani.
      
      F –    Az ötödik fellebbezési jogalapról: az arányosság elvének megsértése a bírság összegének megállapítása során
      1.      A felek érvei
      177. A fellebbezők azt állítják, hogy az Elsőfokú Bíróság a jogsértés súlyának megállapítása során a bírság kiszabása keretében
         két tekintetben sértette meg az arányosság elvét. Az Elsőfokú Bíróság egyrészt formálisan alkalmazta az iránymutatást, anélkül
         hogy figyelembe vette volna a jogsértés konkrét körülményeit. Másrészt az Elsőfokú Bíróság a bírság arányosságát csak az egyes
         feltételek tekintetében vizsgálta anélkül, hogy az egyedi eset körülményeit összességében vette volna figyelembe. A fellebbezők
         e tekintetben különösen a megtámadott ítélet 228–232. pontját kifogásolják.
      
      178. A Bizottság álláspontja szerint e fellebbezési jogalap nem elfogadható, mert a bírság összegének Bíróság általi felülvizsgálatára
         irányul. Másodlagosan a Bizottság arra hivatkozik, hogy az Elsőfokú Bíróság a bírság arányosságát részletesen megvizsgálta,
         és a fellebbezők érvei nem meggyőzőek.
      
      2.      Értékelés
      179. A fellebbezők első, az iránymutatás formális alkalmazására irányuló kifogását a jelen indítvány 165. pontjában ismertetett
         okokból el kell utasítani. E kifogás alátámasztására ugyanis a fellebbezők csupán azon kifogásukat ismétlik meg, hogy az Elsőfokú
         Bíróság a 20 millió euró kiindulási összeget nem csökkenthető küszöbnek tekintette. Mint fent már kifejtettem, e kifogás nem
         helytálló.
      
      180. A második kifogással kapcsolatban meg kell állapítani, hogy az állandó ítélkezési gyakorlat szerint a Bíróságnak, amikor a
         fellebbezés keretén belül határoz, nem feladata, hogy méltányossági okokból a sajátjával helyettesítse az Elsőfokú Bíróság
         értékelését, amikor ez utóbbi – teljes körű felülvizsgálati jogkörében – a közösségi jog megsértése miatt egy vállalkozásra
         kiszabott bírság összegéről dönt(67).
      
      181. Következésképpen a Bíróság a fellebbezési eljárás keretében nem jogosult a bírságok általános felülvizsgálatára(68).
      
      182. A jelen ügyben a fellebbezők valójában azonban arra kérik a Bíróságot a fellebbezésükkel, hogy vizsgálja felül az Elsőfokú
         Bíróság által kiszabott bírság összegét. Fellebbezésük 103–108. pontjában ugyanis előadják, hogy a piacra gyakorolt tényleges
         hatások hiányának, a jogsértés időtartamának és eltérő hatásainak, idő előtti megszüntetésének, a bírság és az összforgalom
         közötti aránytalanságnak, az érintett piacok korlátozott kiterjedésének, valamint a Bizottság által kiszabott bírság érintett
         piacok első szintjének éves forgalmához viszonyított százalékos arányának arra kellett volna késztetnie az Elsőfokú Bíróságot,
         hogy a vitatott határozattal kiszabott bírságot csökkentse.
      
      183. A fellebbezési eljárásban a Bíróságnak mindazonáltal azt kell vizsgálnia, hogy az Elsőfokú Bíróság jogilag elégségesen figyelembe
         vette‑e a bírság megsemmisítése vagy csökkentése érdekében a fellebbező által előadott összes érvet(69).
      
      184. Ahogy a Bizottság arra a fellebbezési ellenkérelmében hivatkozik, és ahogy a harmadik és negyedik fellebbezési jogalap jelen
         indítványban ismertetett vizsgálatából kitűnik, az Elsőfokú Bíróság alaposan vizsgálta a fellebbezőknek a fellebbezés 103–108. pontjában
         megismételt, fent ismertetett érveit.
      
      185. Másfelől ami a bírság és a fellebbezők összforgalma közötti állítólagos aránytalanságra, valamint az érintett piacok első
         szintjének forgalmára vonatkozó, legrészletesebben kifejtett és az előző fellebbezési jogalapokra adandó válasz keretében
         nem vizsgált kifogásokat illeti, az Elsőfokú Bíróság a megtámadott ítélet 228–232. pontjában helytállóan vizsgálta meg, hogy
         a vitatott határozatban kiszabott összeg – figyelembe véve a fellebbezők érvelését és az Elsőfokú Bíróság teljes körű felülvizsgálati
         jogkörét – az említett körülményekhez képest aránytalan‑e. Ezzel kapcsolatban hangsúlyozni kell, hogy az Elsőfokú Bíróság
         ezen értékelés során nem az 1/2003 rendelet 23. cikkének (2) bekezdésében rögzített, az összforgalom 10%‑ának megfelelő felső
         határból indult ki, amelynek betartásával – ahogy a megtámadott ítélet 226. pontjában helytállóan megállapította – nincs automatikusan
         biztosítva a bírság arányossága.
      
      186. Következésképpen azt javasolom, hogy a Bíróság az ötödik fellebbezési jogalapot és ezzel a fellebbezést teljes egészében utasítsa
         el.
      
      III – A költségekről
      187. Az eljárási szabályzat 122. cikkének első bekezdése szerint a Bíróság határoz a költségekről, ha a fellebbezést el kell utasítani.
         Az eljárási szabályzat 69. cikkének 2. §‑a szerint, amely az eljárási szabályzat 118. cikke alapján megfelelően alkalmazandó
         a fellebbezési eljárásra, a Bíróság a pervesztes felet kötelezi a költségek viselésére, ha a pernyertes fél ezt kérte. Mivel
         a Bizottság kérte, hogy a költségek viselésére a fellebbezőket kötelezzék, és a fellebbezők a fellebbezési jogalapok tekintetében
         pervesztesek lettek, őket kell kötelezni a fellebbezési eljárás költségeinek viselésére.
      
      IV – Végkövetkeztetések
      188. Mindezek alapján azt javasolom a Bíróságnak, hogy a következőképpen határozzon:
      
      1. A fellebbezést utasítsa el.
      2.      A Prym GmbH & Co. KG‑t és a Prym Consumer GmbH & Co. KG‑t kötelezze a költségek viselésére.
      1 –	Eredeti nyelv: francia.
      
      2 –	HL 1962. 13., 204. o.; magyar nyelvű különkiadás 8. fejezet, 1. kötet, 3. o.
      
      3 –	HL L 1., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 8. fejezet, 2. kötet, 205. o.
      
      4 –	HL C 9., 3. o.; magyar nyelvű különkiadás 8. fejezet, 1. kötet,171. o.
      
      5 –	HL C 207., 4. o.
      
      6 –	A T‑30/05. sz., Prym és Prym Consumer kontra Bizottság ügyben hozott ítélet (EBHT 2007., II‑107. o.).
      
      7 –	Ez az eljárás T‑454/07 számon van folyamatban az Elsőfokú Bíróság előtt.
      
      8 –	Lásd a Bíróság C‑266/05. P. sz., Sison kontra Tanács ügyben 2007. február 1‑jén hozott ítéletének (EBHT 2007., I‑1233. o.)
         95. pontját és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlatot.
      
      9 –	Lásd a 8. lábjegyzetben hivatkozott ítéletet.
      
      10 –	Lásd a 8. lábjegyzetben hivatkozott ítélkezési gyakorlatot.
      
      11 –	Lásd a fellebbezési ellenkérelem 3. pontját.
      
      12 –	Lásd a Bíróság C‑229/05. P. sz., PKK és KNK kontra Tanács ügyben 2007. január 18‑án hozott ítéletének (EBHT 2007., I‑439. o.)
         66. pontját, amely az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, 1950. november 4‑én kelt egyezményből
         vezeti le az érvek elfogadhatóságát. A Bíróság ebben az ítéletben megállapította, hogy „a fellebbező a fellebbezés során minden
         releváns érvet felhozhat, ám az Elsőfokú Bíróság előtti jogvita tárgyát a fellebbezésben nem lehet megváltoztatni. A Tanács
         állításával ellentétben egyáltalán nincs olyan kötelezettség, hogy minden, fellebbezés során felhozott érvet az elsőfokú eljárás
         során előzetesen meg kellett volna vitatni. Nem fogadható el az ilyen jellegű korlátozás, mivel annak hatásaként a fellebbezési
         eljárás jelentős részben értelmét vesztené”.
      
      13 –	Lásd többek között a Bíróság C‑167/04. P. sz., JCB Service kontra Bizottság ügyben 2006. szeptember 21‑én hozott ítéletét
         (EBHT 2006., I‑8935. o.), amelynek 114. pontja így szól: „A fellebbezési eljárás keretében […] a Bíróság hatásköre az első
         fokon tárgyalt jogalapokról hozott jogi döntés megítélésére korlátozódik”, és a C‑202/07. P. sz., France Télécom kontra Bizottság
         ügyben 2009. április 2‑án hozott ítélet (az EBHT‑ban még nem tették közzé) 59 és 60. pontját.
      
      14 –	A jogi érv és a fellebbezési jogalap között a Bíróság C‑167/06. P. sz., Komninou és társai kontra Bizottság ügyben 2007.
         október 25‑én hozott ítéletének (az EBHT‑ban nem tették közzé) 24. pontjában tett megkülönböztetés alapján.
      
      15 –	Lásd a Bíróság C‑301/87. sz., Franciaország kontra Bizottság ügyben 1990. február 14‑én hozott ítéletének (EBHT 1990.,.
         I‑307. o.) 31. pontját. Lásd ebben az értelemben a C‑308/04. P. sz., SGL Carbon kontra Bizottság ügyben 2006. június 29‑én
         hozott ítélet (EBHT 2006., I‑5977. o.) 98. pontját és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlatot.
      
      16 –	Lásd a PKK és KNK kontra Tanács ügyben hozott ítélet 64. pontját és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlatot.
      
      17 –	A C‑121/01. P. sz. ügyben 2003. június 5‑én hozott ítélet (EBHT 2003., I‑5539. o.) 39. pontja.
      
      18 –	Lásd többek között a Bíróság C‑367/95. P. sz., Bizottság kontra Sytraval és Brink’s France ügyben 1998. április 2‑án hozott
         ítéletének (EBHT 1998., I‑1719. o.) 67. pontját és a C‑265/97. P. sz., VBA kontra Florimex és társai ügyben 2000. március
         30‑án hozott ítéletének (EBHT 2000., I‑2061. o.) 114. pontját. A közrendi jelleg fogalmához lásd a C‑443/05. P. sz., Common
         Market Fertilizers kontra Bizottság ügyben (2007. szeptember 13‑án hozott ítélet, EBHT 2007., I‑7209. o.) ismertetett indítványom
         102–104. pontját is. Valamely jogi aktus közrendi jellegű, hivatalból vizsgálandó indokolási kötelezettsége esetén az ítélkezési
         gyakorlat nyilvánvalóan nem tesz különbséget az indokolásra vonatkozó rendelkezések kettős célja között, vagyis egyrészt a
         jogszerűség bíró általi vizsgálatának lehetővé tétele (objektív cél), másrészt annak biztosítása között, hogy a meghozott
         intézkedés alapjául szolgáló indokokról az érintett tudomást szerezzen annak érdekében, hogy érvényesíthesse a jogait és megvizsgálhassa
         a jogi aktus jogszerűségét (szubjektív cél; lásd ehhez a kettős célhoz többek között a Bíróság 43/82. és 63/82. sz., VBVB
         és VBBB kontra Bizottság egyesített ügyekben 1984. január 17‑én hozott ítéletének [EBHT 1984., 19. o.] 22. pontját, a C‑360/92. P. sz.,
         Publishers Association kontra Bizottság ügyben 1995. január 17‑én hozott ítéletének [EBHT 1995., I‑23. o.] 39. pontját és
         a C‑338/00. P. sz., Volkswagen kontra Bizottság ügyben 2003. szeptember 18‑án hozott ítéletének [EBHT 2003., I‑9189. o.] 124. pontját).
         Az O'Hannrachain kontra Parlament ügyben hozott ítéletben a fellebbezés elfogadhatatlanként történő elutasítása nyilvánvalóan
         nem ilyen jellegű különbségtételen alapul. A védelemhez való jog kizárólag szubjektív célja miatt az ilyen jogra (vagy a meghallgatáshoz
         való jogra) vonatkozó jogalapot véleményem szerint semmiképpen sem lehet közrendi jellegűnek minősíteni. A közösségi bíróság
         nem vizsgálhat hivatalból egy ilyen jogalapot.
      
      19 –	A Bíróság C‑341/06. P. és C‑342/06. P. sz., Chronopost kontra UFEX és társai egyesített ügyekben 2008. július 1‑jén hozott
         ítélete (az EBHT‑ban még nem tették közzé).
      
      20 –	A C‑166/95. P. sz., Bizottság kontra Daffix ügyben 1997. február 20‑án hozott ítélet (EBHT 1997., I‑983. o.) 25. pontja.
      
      21 –	Lásd a Bíróság 142/84. és 156/84. sz., British American Tobacco és Reynolds Industries kontra Bizottság egyesített ügyekben
         1986. június 18‑án hozott végzésének (EBHT 1986., 1899. o.) 13. pontját, a 142/84. és 156/84. sz., British American Tobacco
         és Reynolds Industries kontra Bizottság egyesített ügyekben 1987. november 17-én hozott ítéletének (EBHT 1987., 4487. o.)
         70. pontját, valamint a C‑204/00. P., C‑205/00. P., C‑211/00. P., C‑213/00. P., C‑217/00. P. és C‑219/00. P. sz., Aalborg
         Portland és társai kontra Bizottság egyesített ügyekben 2004. január 7‑én hozott ítéletének (EBHT 2004., I‑123. o.) 67. pontját
         és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlatot.
      
      22 –	Lásd az Aalborg Portland és társai kontra Bizottság ügyben hozott ítélet 66. pontját és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlatot.
      
      23 –	Lásd a Bíróság 41/69. sz., ACF Chemiefarma kontra Bizottság ügyben 1970. július 15‑én hozott ítéletének (EBHT 1970., 661. o.)
         92. pontját, az Aalborg Portland és társai kontra Bizottság ügyben hozott ítéletének 67. pontját, valamint a British American
         Tobacco és Reynolds Industries kontra Bizottság ügyben hozott végzés 13. pontját.
      
      24 –	Lásd a Bíróság C‑407/04. P. sz., Dalmine kontra Bizottság ügyben 2007. január 25‑én hozott ítéletének (EBHT 2007., I‑829. o.)
         59. pontját és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlatot. 
      
      25 –	Az ítélkezési gyakorlat szerint a Bizottság adott esetben határozattal arra kötelezheti a vállalkozást, hogy az általa
         ismert tényekről minden szükséges információt megadjon, de nem kényszerítheti a vállalkozást olyan válaszadásra, amely révén
         ez utóbbi kénytelen lenne elismerni azon jogsértés tényét, amelynek bizonyítása a Bizottság feladata (lásd a Dalmine kontra
         Bizottság ügyben hozott ítélet 34. pontját és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlatot.)
      
      26 –	Lásd a Bíróság C‑238/99. P., C‑244/99. P., C‑245/99. P., C‑247/99. P., C‑250/99. P–C‑252/99. P. és C‑254/99. P. sz., Limburgse
         Vinyl Maatschappij és társai kontra Bizottság egyesített ügyekben 2002. október 15‑én hozott ítéletének (EBHT 2002., I‑8375. o.)
         182–184. pontját, és a C‑105/04. P. sz., Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied
         kontra Bizottság ügyben 2006. szeptember 21‑én hozott ítéletének (EBHT 2006., I‑8725. o.) 38. pontját.
      
      27 –	Lásd a Limburgse Vinyl Maatschappij kontra Bizottság ügyben hozott ítélet 183. pontját.
      
      28 –	Lásd a 209/78–215/78. és 218/78. sz., Van Landewyck és társai kontra Bizottság egyesített ügyekben 1980. október 29‑én
         hozott ítélet (EBHT 1980., 3125. o.) 29–32. pontját.
      
      29 –	Uo. (32. pont).
      
      30 –	Lásd többek között a Bíróság C‑164/01. P. sz., Van den Berg kontra Tanács és Bizottság ügyben 2004. október 28‑án hozott
         ítéletének (EBHT 2004., I‑10225. o.) 60. pontját, és a C‑189/02. P., C‑202/02. P., C‑205/02. P‑C‑208/02. P. és C‑213/02. P. sz.,
         Dansk Rørindustrie és társai kontra Bizottság egyesített ügyekben 2005. június 28‑án hozott ítéletének (EBHT 2005., I‑5425. o.)
         148. pontját.
      
      31 –	Lásd a 21. lábjegyzetben hivatkozott ítélkezési gyakorlatot.
      
      32 –	A bírság összegével kapcsolatban lásd a a Dansk Rørindustrie és társai kontra Bizottság ügyben hozott ítélet 434. pontját.
      
      33 –	Mint azt a fellebbezők a jelen ügyben tartott tárgyaláson előadták, a „cipzárak”‑ügyben hozott határozat ellen keresetet
         terjesztettek elő (lásd a jelen indítvány 18. pontját).
      
      34 –	Lásd a Bíróság C‑219/95. P. sz., Ferriere Nord kontra Bizottság ügyben 1997. július 17‑én hozott ítéletének (EBHT 1997.,
         I‑4411. o.) 33. pontját, a Limburgse Vinyl Maatschappij és társai kontra Bizottság egyesített ügyekben hozott ítéletének 465. pontját,
         a Dansk Rørindustri és társai kontra Bizottság egyesített ügyekben hozott ítéletének 241. pontját és a Dalmine kontra Bizottság
         ügyben hozott ítéletének 129. pontját.
      
      35 –	Lásd többek között a Bíróság 100/80–103/80. sz., Musique Difussion française és társai kontra Bizottság egyesített ügyekben
         1983. június 7‑én hozott ítéletének (EBHT 1983., 1825. o.) 129. pontját, a Dansk Rørindustri és társai kontra Bizottság egyesített
         ügyekben hozott ítéletének 242. pontját és a Dalmine kontra Bizottság ügyben hozott ítéletének 130. pontját.
      
      36 –	Lásd a Dalmine kontra Bizottság ügyben hozott ítélet 132. pontját.
      
      37 –	Az állandó ítélkezési gyakorlat szerint az a kérdés, hogy az Elsőfokú Bíróság ítéletének indokolása ellentmondásos‑e, olyan
         jogi kérdés, amely önmagában felvethető a fellebbezés során. Lásd többek között a Nederlandse Federatieve Vereniging voor
         de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied kontra Bizottság ügyben hozott ítélet 71. pontját és az ott hivatkozott ítélkezési
         gyakorlatot.
      
      38 –	A Bíróság C‑185/95. P. sz., Baustahlgewebe kontra Bizottság ügyben 1998. december 17‑én hozott ítéletének (EBHT 1998.,
         I‑8417. o.) 139. pontját.
      
      39 –	A megtámadott ítélet 95. pontjában az Elsőfokú Bíróság megállapította, hogy a releváns piacok elhatárolása tekintetében
         nem áll fenn indokolási hiányosság, amit a fellebbezők nem kifogásoltak.
      
      40 –	A Bíróság megállapította, hogy az érintett piacnak a Szerződés 85. cikke (1) bekezdésének (jelenleg az EK 81. cikk (1) bekezdésének)
         alkalmazása keretében történő meghatározása „csak” arra szolgál, hogy „megállapítsa, hogy a kérdéses megállapodás alkalmas‑e
         arra, hogy hatással legyen a tagállamok közötti kereskedelemre, és célja vagy hatása‑e a közös piacon belüli verseny megakadályozása,
         korlátozása vagy torzítása” (a Bíróság C‑111/04. P. sz., Adriatica di Navigazione kontra Bizottság ügyben 2006. február 16‑án
         hozott, az EBHT‑ban közzé nem tett végzésének 31. pontja). Az Elsőfokú Bíróság ebből – mint a megtámadott ítélet 86. pontjában –
         helytállóan következtet arra, hogy a Bizottságnak az EK 81. cikk szerinti határozatban nem kell mindig meghatároznia az érintett
         piacot, hanem csak akkor, ha ilyen meghatározás nélkül nem lehet megállapítani, hogy a kérdéses kartell hatással lehet‑e a
         tagállamok közötti kereskedelemre, és célja vagy hatása‑e a közös piacon belüli verseny megakadályozása, korlátozása vagy
         torzítása (lásd az Elsőfokú Bíróság T‑213/00. sz., CMA CGM és társai kontra Bizottság ügyben 2003. március 29‑én hozott ítéletének
         (EBHT 2003., II‑913. o.) 206. pontját, a T‑62/98. sz., Volkswagen kontra Bizottság ügyben 2000. július 6‑án hozott ítéletének
         (EBHT 2000., II‑2707. o.) 230. pontját és a T‑44/00. sz., Mannesmanröhren‑Werke kontra Bizottság ügyben 2004. július 8‑án
         hozott ítéletének (EBHT 2004., II‑2223. o.) 132. pontját.
      
      41 –	Lásd többek között a Bíróság C‑510/06. P. sz., Archer Daniels Midland kontra Bizottság ügyben 2009. március 19‑én hozott
         ítéletének (az EBHT‑ban még nem tették közzé) 105. pontját és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlatot.
      
      42 –	Lásd a Bíróság C‑30/91. P. sz., Lestelle kontra Bizottság ügyben 1992. június 9‑én hozott ítéletének (EBHT 1992., I‑3755. o.)
         28. pontját; a C‑294/95. P. sz., Ojha kontra Bizottság ügyben 1996. november 12‑én hozott ítéletének (EBHT 1996., I‑5863. o.)
         52. pontját; a C‑210/98. P. sz., Salzgitter kontra Bizottság ügyben 2000. július 13‑án hozott ítéletének (EBHT 2000., I‑5843. o.)
         58. pontját, és a C‑120/06. P. és C‑121/06. P. sz., FIAMM és társai kontra Tanács és Bizottság egyesített ügyekben 2008. szeptember
         9‑én hozott ítéletének (az EBHT‑ban még nem tették közzé) 187. pontját.
      
      43 –	E megkülönböztetéssel kapcsolatban lásd többek között a Bizottság kontra Sytraval és Brink’s France ügyben hozott ítélet
         67. és 72. pontját és a megtámadott ítélet 92. pontját.
      
      44 –	Lásd a Bíróság C‑248/98. P. sz., KNP BT kontra Bizottság ügyben 2000. november 16‑án hozott ítéletének (EBHT 2000., I‑9641. o.)
         42. pontját, a C‑291/98. P. sz., Sarrió kontra Bizottság ügyben hozott ítéletének (EBHT 2000., I‑9991. o.) 73. pontját, a
         Limburgse Vinyl Maatschappij és társai kontra Bizottság ügyben hozott ítéletének 463. pontját.
      
      45 –	Ennek során figyelembe kell venni azt, hogy a megtámadott ítélet 115. pontjának francia nyelvű változata ugyan a „défaut
         de motivation” [indokolás hiánya] kifejezést használja, ezzel szemben az eljárás egyedül hiteles nyelvében, a németben az
         „unzureichende Begründung” (elégtelen indokolás) kifejezés szerepel, amiből világosan kitűnik, hogy e kifejezés nem az indokolás
         hiányára, hanem elégtelen indokolásra utal. Ezen értelmezés mellett szól az is, hogy e kifejezés megfelel a megtámadott ítélet
         99. pontjában használt kifejezésnek, amely pontban az Elsőfokú Bíróság kijelenti, hogy a határozatot a piacok nagysága tekintetében
         „elégtelenül indokolták”.
      
      46 –	A C‑125/07. P. sz., Erste Bank der österreichischen Sparkassen kontra Bizottság, a C‑133/07. P. sz., Raiffeisen Zentralbank
         Österreich kontra Bizottság, a C‑135/07. P. sz., Bank Austria Creditanstalt kontra Bizottság és a C‑137/07. P. sz., Österreichische
         Volksbanken kontra Bizottság egyesített ügyek, amelyek jelenleg folyamatban vannak a Bíróság előtt.
      
      47 –	A hivatkozott indítvány 275. pontja.
      
      48 –	Lásd ezen indítvány 279–300. pontját.
      
      49 –	Az Elsőfokú Bíróság T‑259/02–T‑264/02. és T‑271/02. sz., Raiffeisen Zentralbank Österreich és társai kontra Bizottság egyesített
         ügyekben 2006. december 14‑én hozott ítéletének (EBHT 2006., II‑5169. o.) 288. pontja. Ezt az ítéletet az a tanács hozta,
         amely ugyanazon összetételben a megtámadott ítéletet hozta.
      
      50 –	A T‑38/02. sz., 2005. október 25‑én hozott ítélet (EBHT 2005., II‑4407. o.). Ezen ítélet 148. pontja szerint: „[...] egy
         versenyellenes tárgyú megállapodás végrehajtása – még ha csak részleges is – elég az említett megállapodás piacra gyakorolt
         hatása hiányának kizárásához.” A fellebbezési eljárás keretében, amelyben a Bíróság 2007. február 8‑án hozta meg ítéletét
         (a C‑3/06. P. sz., Groupe Danone kontra Bizottság ügy [EBHT 2007., I‑1331. o.]), a Bíróságnak e szemponttal nem kellett foglalkoznia.
      
      51 –	A T‑410/03. sz., Hoechst kontra Bizottság ügyben 2008. június 18‑án hozott ítélet (az EBHT‑ban még nem tették közzé) 345.
         és 348. pontja.
      
      52 –	A T‑73/04. sz. ügyben 2008. október 8‑án hozott ítélet (az EBHT‑ban még nem tették közzé) 84. pontja. Ez az ítélet egy
         a Bíróság előtt folyamatban lévő fellebbezési eljárás tárgya (a C‑554/08. sz., Le Carbone Lorraine kontra Bizottság ügy).
      
      53 –	Lásd az Elsőfokú Bíróság T‑322/01. sz., Roquette Frères kontra Bizottság ügyben 2006. szeptember 27‑én hozott ítéletének
         (EBHT 2006., II‑3137. o.) 77. és 78. pontját; a T‑329/01. sz., Archer Daniels Midland kontra Bizottság ügyben 2006. szeptember
         27‑én hozott ítéletének (EBHT 2006., II‑3255. o.) 178–181. pontját; a T‑43/02. sz., Jungbunzlauer kontra Bizottság ügyben
         2006. szeptember 27‑én hozott ítéletének (EBHT 2006., II‑3435. o.) 155–159. pontját és a T‑59/02. sz., Archer Daniels Midland
         kontra Bizottság ügyben (EBHT 2006., II‑3627. o.) 161–165. pontját. Lásd szintén ebben az értelemben a T‑52/03. sz., Knauf
         Gips kontra Bizottság ügyben 2008. július 8‑án hozott ítélet (az EBHT‑ban még nem tették közzé) 392–395. pontját, a T‑53/03. sz.,
         BPB kontra Bizottság ügyben 2008. július 8‑án hozott ítélet (az EBHT‑ban még nem tették közzé) 301–304. pontját és a T‑54/03. sz.,
         Lafarge kontra Bizottság ügyben 2008. július 8‑án hozott ítélet (az EBHT‑ban még nem tették közzé) 584–587. pontját. A Knauf
         Gips kontra Bizottság ügyben és a Lafarge kontra Bizottság ügyben hozott ítélet a Bíróság előtt folyamatban lévő fellebbezési
         eljárások tárgya (C‑407/08. P. sz., Knauf Gips kontra Bizottság ügy, C‑413/08. P. sz., Lafarge kontra Bizottság ügy).
      
      54 –	Lásd a Roquettes Frères kontra Bizottság ügyben hozott ítélet 77. pontját és a T-329/01. sz., Archer Daniels Midland kontra
         Bizpttság ügyben hozott ítélet 180. pontját.
      
      55 –	Lásd a hivatkozott indítvány 303–314. pontját.
      
      56 –	Lásd többek között az ACF Chemiefarma kontra Bizottság ügyben hozott ítélet 173. pontját, az SGL Carbon kontra Bizottság
         ügyben hozott ítélet 37. pontját és a C‑76/06. P. sz., Britannia Alloys & Chemicals kontra Bizottság ügyben 2007. június 7‑én
         hozott ítélet (EBHT 2007., I‑4405. o.) 22. pontját.
      
      57 –	A megtámadott ítélet 115. pontjában alkalmazott francia „défaut de motivation” kifejezésre vonatkozó, a 45. lábjegyzetben
         szereplő fejtegetések megfelelően érvényesek ugyanezen kifejezésnek a megtámadott ítélet 190. pontjában történő használatára.
         Ez alatt tehát – ahogy a megtámadott ítélet német nyelvű változatából kitűnik – elégtelen vagy hiányos indokolást, nem pedig
         az indokolás hiányát kell érteni.
      
      58 –	Lásd a KNP BT kontra Bizottság ügyben hozott ítélet 38–40. pontját és a Sarrió kontra Bizottság ügyben hozott ítélet 69–71. pontját.
      
      59 –	Lásd többek között a Baustahlgewebe kontra Bizottság ügyben hozott ítélet 128. pontját, a Nederlandse Federatieve Vereniging
         voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied kontra Bizottság ügyben hozott ítélet 217. pontját és a Groupe Danone kontra
         Bizottság ügyben hozott ítélet 69. pontját.
      
      60 –	A Bíróság C‑194/99. P. sz., Thyssen Stahl kontra Bizottság ügyben 2003. október 2‑án hozott ítélete (EBHT 2003., I‑10821. o.).
      
      61 –	Uo. a 118. pontban.
      
      62 –	Hasonló eljárásmódhoz lásd többek között az Elsőfokú Bíróság T‑223/00. sz., Kyowa Hakko Kogyo és Kyowa Hakko Europe kontra
         Bizottság ügyben 2003. július 9‑én hozott ítéletének (EBHT 2003., II‑2553. o.) 77–89. pontját.
      
      63 –	Lásd többek között a Dansk Rørindustri és társai kontra Bizottság ügyben hozott ítélet 209–213. pontját, a JCB Service
         kontra Bizottság ügyben hozott ítélet 205. pontját és a C‑510/06. P. sz., Archer Daniels Midland kontra Bizottság ügyben hozott
         ítélet 82. pontját.
      
      64 –	A 158. és 160. pont.
      
      65 –	A 150. pont.
      
      66 –	Uo. (149. pont).
      
      67 –	Lásd többek között a Bíróság C‑320/92. P. sz., Finsider kontra Bizottság ügyben 1994. december 15‑én hozott ítéletének
         (EBHT 1994., I‑5697. o.) 46. pontját; a C‑51/92. P. sz., Hercules Chemicals kontra Bizottság ügyben 1999. július 8‑án hozott
         ítélet (EBHT 1999., I‑4235. o.) 109. pontját; a Limburgse Vinyl Maatschappij ás társai kontra Bizottság egyesített ügyekben
         hozott ítélet 614. pontját, és a Dansk Rørindustri és társai kontra Bizottság egyesített ügyekben hozott ítélet 245. pontját.
      
      68 –	Lásd a Dansk Rørindustri és társai kontra Bizottság egyesített ügyekben hozott ítélet 246. pontját és az ott hivatkozott
         ítélkezési gyakorlatot.
      
      69 –	Lásd a Baustahlgewebe kontra Bizottság ügyben hozott ítélet 128. pontját és a Groupe Danone kontra Bizottság ügyben hozott
         ítélet 69. pontját.