CELEX: 62007CJ0322
Language: lt
Date: 2009-09-03
Title: 2009 m. rugsėjo 3 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas. # Papierfabrik August Koehler AG (C-322/07 P), Bolloré SA (C-327/07 P) ir Distribuidora Vizcaína de Papeles SL (C-338/07 P) prieš Europos Bendrijų Komisiją. # Apeliaciniai skundai - Karteliai - Savaiminio kopijavimo popieriaus rinka - Pranešimo apie kaltinimus ir ginčijamo sprendimo nesuderinamumas - Teisės į gynybą pažeidimas - Pasekmės - Įrodymų iškraipymas - Dalyvavimas darant pažeidimą - Pažeidimo trukmė - Reglamentas Nr. 17 - 15 straipsnio 2 dalis - Baudų nustatymo metodo gairės- Vienodo požiūrio principas - Proporcingumo principas - Pareiga motyvuoti - Protinga proceso Pirmosios instancijos teisme trukmė. # Sujungtos bylos C-322/07 P, C-327/07 P ir C-338/07 P.

Sujungtos bylos C‑322/07 P, C‑327/07 P ir C‑338/07 P
      Papierfabrik August Koehler AG ir kt.
      prieš
      Europos Bendrijų Komisiją
      „Apeliaciniai skundai – Karteliai – Savaiminio kopijavimo popieriaus rinka – Pranešimo apie kaltinimus ir ginčijamo sprendimo nesuderinamumas – Teisės į gynybą pažeidimas – Pasekmės – Įrodymų iškraipymas – Dalyvavimas darant pažeidimą – Pažeidimo trukmė – Reglamentas Nr. 17 – 15 straipsnio 2 dalis – Baudų nustatymo metodo gairės – Vienodo požiūrio principas – Proporcingumo principas – Pareiga motyvuoti – Protinga proceso Pirmosios instancijos teisme trukmė“
      Sprendimo santrauka
      1.        Konkurencija – Administracinė procedūra – Pranešimas apie kaltinimus – Būtinas turinys – Teisės į gynybą paisymas
      (Tarybos reglamento Nr. 17 19 straipsnio 1 dalis)
      2.        Apeliacinis skundas – Pagrindai – Klaidingas faktinių aplinkybių vertinimas – Nepriimtinumas – Teisingumo Teismo atliekama
            įrodymų vertinimo kontrolė – Netaikymas, išskyrus iškraipymo atvejį
      (EB 225 straipsnis; Teisingumo Teismo statuto 58 straipsnio pirma pastraipa)
      3.        Konkurencija – Baudos – Baudų apskaičiavimo metodo gairės
      (Tarybos reglamento Nr. 17 15 straipsnio 2 dalis; Komisijos pranešimas 98/C 9/03)
      4.        Apeliacinis skundas – Teisingumo Teismo jurisdikcija – Pirmosios instancijos teismo sprendimas dėl baudos konkurencijos srityje
            nustatymo
      (EB 81 straipsnis; Tarybos reglamento Nr. 17 15 straipsnis)
      5.        Procesas – Proceso Pirmosios instancijos teisme trukmė – Protingas terminas – Ieškinys dėl Komisijos sprendimo skirti baudas
            už konkurencijos taisyklių pažeidimą – Vertinimo kriterijai
      1.        Teisės į gynybą paisymas vykstant bet kokiai procedūrai, per kurią gali būti skirtos sankcijos, būtent baudos ar periodinės
         baudos, yra pagrindinis Bendrijos teisės principas, kurio turi būti laikomasi net ir per administracinę procedūrą. Pagal šį
         principą konkrečiai reikalaujama, kad pranešime apie kaltinimus, kurį Komisija adresuoja įmonei, kai ketina skirti sankciją
         už konkurencijos taisyklių pažeidimą, turi būti nurodomi visi veiksniai, kuriais remdamasi ji kaltina įmonę, pavyzdžiui, inkriminuojamos
         faktinės aplinkybės, jų kvalifikacija ir įrodymai, kuriais remiasi Komisija, kad ši įmonė galėtų veiksmingai pateikti savo
         argumentus per jos atžvilgiu pradėtą administracinę procedūrą.
      
      Toks principas neleidžia laikyti teisėtu sprendimo, kuriuo Komisija skiria įmonei baudą konkurencijos srityje, prieš tai nenurodžiusi
         jos atžvilgiu nustatytų kaltinimų.
      
      Be to, atsižvelgiant į pranešimo apie kaltinimus svarbą, turi būti aiškiai nurodytas juridinis asmuo, kuriam gali būti skirtos
         baudos, ir jis turi būti adresuotas šiam asmeniui. Taip pat svarbu, kad pranešime apie kaltinimus būtų nurodytas įmonės, kuriai
         inkriminuojamos faktinės aplinkybės, statusas.
      
      Turi būti panaikintas Komisijos sprendimas, kuriame nustatoma patronuojančiosios bendrovės atsakomybė dėl, pirma, jos tiesioginio
         dalyvavimo kartelyje ir, antra, dėl vienos iš jos dukterinių bendrovių dalyvavimo kartelyje, nors pranešime apie kaltinimus
         patronuojančiajai bendrovei nebuvo nurodytas nei kaltinimas dėl jos tiesioginio dalyvavimo pažeidime, nei faktinės aplinkybės,
         kuriomis galiausiai sprendime buvo grindžiamas minėtas kaltinimas. Aplinkybė, kad galutiniame sprendime yra nurodyta šios
         bendrovės atsakomybe už jos, kaip patronuojančiosios bendrovės, dalyvavimą kartelyje, nepanaikina galimybės, kad šis sprendimas
         yra pagrįstas elgesiu, dėl kurio minėta bendrovė neturėjo galimybės pasiteisinti. Tokioje situacijoje Pirmosios instancijos
         teismas, nenustatydamas jokių sprendimo, kuriuo buvo pažeista patronuojančiosios bendrovės teisė į gynybą, teisinių pasekmių,
         padaro teisės klaidą.
      
      (žr. 34, 36–39, 41, 44–45 ir 48 punktus)
      2.        Apeliacinio skundo atveju Teisingumo Teismas nėra kompetentingas nei patvirtinti faktinių aplinkybių, nei, iš principo, nagrinėti
         įrodymų, kuriuos Pirmosios instancijos teismas grindė šiomis faktinėmis aplinkybėmis. Iš tikrųjų, jeigu šie įrodymai gauti
         teisėtai ir buvo laikomasi bendrųjų teisės principų bei proceso taisyklių, taikomų įrodinėjimo pareigai ir įrodymo administravimo
         srityje, tik Pirmosios instancijos teismas sprendžia dėl jam pateiktų įrodymų galios. Todėl toks vertinimas, išskyrus šių
         įrodymų iškraipymo atvejį, savaime nėra teisės klausimas, kurį turi nagrinėti Teisingumo Teismas.
      
      Pirmosios instancijos teismui pateiktų įrodymų ir aplinkybių iškraipymas turi būti akivaizdžiai matomas iš bylos medžiagos,
         nesant būtinybės iš naujo vertinti faktinių aplinkybių ir įrodymų.
      
      (žr. 52–53 ir 75 punktus)
      3.        Komisija turi plačią diskreciją pasirinkti baudų, skiriamų už konkurencijos taisyklių pažeidimą, apskaičiavimo metodą. Šis
         Baudų, skiriamų pagal Reglamento Nr. 17 15 straipsnio 2 dalį ir EAPB sutarties 65 straipsnio 5 dalį, nustatymo metodo gairėse
         numatytas apskaičiavimo metodas numato įvairias lankstumo suteikiančias nuostatas, leidžiančias Komisijai įgyvendinti savo
         diskreciją nepažeidžiant Reglamento Nr. 17 15 straipsnio 2 dalies nuostatų. Nagrinėdamas apeliacinį skundą Teisingumo Teismas
         turi patikrinti, ar Pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino Komisijos naudojimąsi minėta diskrecija.
      
      Nuspręsdamas, kad Komisija, išskirstydama atitinkamas įmones pagal jų svarbą nagrinėjamoje rinkoje, pagrįstą produkto pardavimo
         Europos ekonominėje erdvėje apyvarta, neperžengė savo diskrecijos ribų, Pirmosios instancijos teismas nepažeidžia vienodo
         požiūrio principo. Tokiu metodu iš tikrųjų siekiama išvengti baudų apskaičiavimo paprasčiausiai remiantis kiekvienos įmonės
         bendra apyvarta, dėl ko gali atsirasti skirtingas požiūris. 
      
      (žr. 112–113 ir 116–117 punktus)
      4.        Teisingumo Teismas, nagrinėdamas apeliacinį skundą dėl Pirmosios instancijos teismo sprendimo baudų už Bendrijos konkurencijos
         taisyklių pažeidimą srityje, patikrina, ar, pirma, Pirmosios instancijos teismas teisiškai teisingai atsižvelgė į visus veiksnius,
         kurie yra esminiai nustatant konkrečios veiklos sunkumą pagal EB 81 straipsnį ir Reglamento Nr. 17 15 straipsnį, ir, antra,
         ar Pirmosios instancijos teismas pakankamai atsakė į visus argumentus, nurodytus grindžiant prašymą panaikinti ar sumažinti
         baudos dydį. 
      
      Šiuo atveju argumentas, pirmą kartą nurodytas Teisingumo Teisme, yra nepriimtinas. 
      (žr. 125 ir 128 punktus)
      5.        Bendrasis Bendrijos teisės principas, pagal kurį visi asmenys turi teisę į teisingą bylos nagrinėjimą, grindžiamas Europos
         žmogaus teisių konvencijos 6 straipsnio 1 dalimi, ir ypač teisė, kad byla būtų išnagrinėta per protingą terminą, yra taikytini
         nagrinėjant ieškinius dėl Komisijos sprendimų, kuriais už konkurencijos teisės pažeidimą įmonei skiriama bauda. 
      
      Ar terminas protingas, reikia vertinti pagal kiekvienos bylos aplinkybes ir ypač pagal bylos svarbą suinteresuotajam asmeniui,
         bylos sudėtingumą ir ieškovo bei kompetentingų valdžios institucijų elgesį. 
      
      Kriterijų sąrašas nėra baigtinis ir vertinant, ar terminas protingas, nereikalaujama sistemiškai išnagrinėti visų bylos aplinkybių
         atsižvelgiant į kiekvieną jų, kai proceso trukmė atrodo pagrįsta vieno jų atžvilgiu. Taigi bylos sudėtingumas gali būti laikomas
         pateisinančiu terminą, kuris iš pirmo žvilgsnio atrodo per ilgas.
      
      Kai dėl Komisijos sprendimo skirti baudas kelioms įmonėms už Bendrijos konkurencijos taisyklių pažeidimą skirtingomis kalbomis
         pareiškiami keli nagrinėtini ieškiniai dėl panaikinimo, kurias ginčijama didžioji dalis sprendimą grindžiančių faktinių aplinkybių,
         Pirmosios instancijos teismas turi paraleliai nagrinėti šiuos ieškinius ir atlikti išsamų tyrimą, laikydamasis kalbinių reikalavimų,
         nustatytų procedūros taisyklėse. Atsižvelgiant į tokios bylos sudėtingumą, penkerių metų terminas nuo ieškinių pareiškimo
         iki sprendimo paskelbimo gali būti pagrįstas ir nepažeisti reikalavimų, susijusių su protingo termino laikymusi. 
      
      (žr. 143–149 punktus)
TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS
      2009 m. rugsėjo 3 d.(*)
      
      „Apeliaciniai skundai – Karteliai – Savaiminio kopijavimo popieriaus rinka – Pranešimo apie kaltinimus ir ginčijamo sprendimo nesuderinamumas – Teisės į gynybą pažeidimas – Pasekmės – Įrodymų iškraipymas – Dalyvavimas darant pažeidimą – Pažeidimo trukmė – Reglamentas Nr. 17 – 15 straipsnio 2 dalis – Baudų nustatymo metodo gairės – Vienodo požiūrio principas – Proporcingumo principas – Pareiga motyvuoti – Protinga proceso Pirmosios instancijos teisme trukmė“
      Sujungtose bylose C‑322/07 P, C‑327/07 P ir C‑338/07 P
      dėl atitinkamai 2007 m. liepos 9, 11 ir 16 d. pagal Teisingumo Teismo statuto 56 straipsnį pateiktų trijų apeliacinių skundų
      Papierfabrik August Koehler AG, įsteigta Oberkirche (Vokietija), atstovaujama advokatų I. Brinker, S. Hirsbrunner ir profesoriaus J. Schwarze,
      
      Bolloré SA, įsteigta Ergue Gaberic (Prancūzija), atstovaujama advokatų C. Momège ir P. Gassenbach, nurodžiusi adresą dokumentams įteikti
         Liuksemburge,
      
      Distribuidora Vizcaína de Papeles SL, įsteigta Derio (Ispanija), atstovaujama advokatų E. Pérez Medrano ir T. Díaz Utrilla,
      
      ieškovės,
      dalyvaujant kitai proceso šaliai
      Europos Bendrijų Komisijai, atstovaujamai F. Castillo de la Torre ir W. Mölls, padedamų advokato H.‑J. Freund, ir advokato N. Coutrelis, nurodžiusiai
         adresą dokumentams įteikti Liuksemburge,
      
      atsakovei pirmojoje instancijoje,
      TEISINGUMO TEISMAS (trečioji kolegija),
      kurį sudaro kolegijos pirmininkas A. Rosas, teisėjai A. Ó Caoimh, J. Klučka (pranešėjas), U. Lõhmus ir P. Lindh,
      generalinis advokatas Y. Bot,
      posėdžio sekretorė R. Şereş, administratorė,
      atsižvelgęs į rašytinę proceso dalį ir įvykus 2008 m. rugsėjo 25 d. posėdžiui,
      susipažinęs su 2009 m. balandžio 2 d. posėdyje pateikta generalinio advokato išvada,
      priima šį
      Sprendimą
      1        Savo apeliaciniais skundais Papierfabrik August Koehler AG (toliau – Koehler) (C‑322/07 P), Bolloré SA (toliau – Bolloré) (C‑327/07 P) ir Distribuidora Vizcaína de Papeles SL (toliau – Divipa) (C‑338/07 P) prašo panaikinti 2007 m. balandžio 26 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimą Bolloré ir kt. prieš Komisiją (T‑109/02, T‑118/02, T‑122/02, T‑125/02, T‑126/02, T‑128/02, T‑129/02, T‑132/02 ir T‑136/02, Rink. p. II‑947, toliau – skundžiamas
         sprendimas), kuriuo minėtas teismas atmetė Koehler, Bolloré ir Divipa ieškinius, kuriais buvo prašoma panaikinti 2001 m. gruodžio 20 d. Komisijos sprendimą 2004/337/EB, susijusį su EB sutarties
         81 straipsnio ir EEE susitarimo 53 straipsnio taikymo procedūra (byla COMP/E-1/36.212 – Savaiminio kopijavimo popierius) (OL L 115,
         2004, p. 1, toliau – ginčijamas sprendimas). Šiuo sprendimu Europos Bendrijų Komisija skyrė 33,07 mln. EUR baudą Koehler, 22,68 mln. EUR baudą Bolloré ir 1,75 mln. EUR baudą Divipa.
      
       Ginčo aplinkybės
      2        Šio ginčo faktinės aplinkybės, išdėstytos skundžiamo sprendimo 1–13 punktuose, gali būti apibendrintos taip, kaip nurodyta
         toliau.
      
      3        1996 m. rudenį Sappi popieriaus gamintojų grupė, kurios patronuojančioji bendrovė yra Sappi Ltd (toliau – Sappi), pateikė Komisijai informaciją ir dokumentus, kurie suteikė pagrindo įtarti, kad savaiminio kopijavimo popieriaus sektoriuje,
         kur Sappi veikė kaip gamintoja, egzistuoja ar egzistavo slaptas kainų nustatymo kartelis.
      
      4        Remdamasi Sappi pateikta informacija, Komisija pagal 1962 m. vasario 6 d. Tarybos reglamento Nr. 17, Pirmojo reglamento, įgyvendinančio Sutarties
         (81) ir (82) straipsnius (OL L 13, 1962, p. 204), 14 straipsnio 2 ir 3 dalis atliko patikrinimus kai kurių savaiminio kopijavimo
         popieriaus gamintojų patalpose. 1997 m. vasario 18 ir 19 d. Reglamento Nr. 17 14 straipsnio 3 dalyje numatyti patikrinimai
         buvo atlikti Papeteries Mougeot SA (toliau – Mougeot) patalpose, o 1997 m. liepos–gruodžio mėnesiais – Sappi ir kitų įmonių, būtent: Koehler, Mougeot ir Arjo Wiggins Appelton plc (toliau – AWA), patalpose.
      
      5        1999 m. Komisija taip pat išsiuntė AWA, Mougeot, Divipa, Koehler ir Copigraph SA (toliau – Copigraph), kuri yra Bolloré dukterinė bendrovė, prašymus pateikti informaciją pagal Reglamento Nr. 17 11 straipsnį. Tuose prašymuose minėtų įmonių buvo
         prašoma pateikti informaciją apie jų skelbiamus kainų padidinimus ir duomenis apie pardavimo apimtį, klientus, apyvartą ir
         susitikimus su konkurentais.
      
      6        Savo atsakymuose į prašymą pateikti informaciją AWA, Copigraph ir kita įmonė pripažino dalyvavusios daugiašaliuose savaiminio kopijavimo popieriaus gamintojų kartelio susitikimuose. Jos
         pateikė Komisijai įvairių dokumentų ir informacijos šiuo klausimu.
      
      7        Mougeot savo ruožtu susisiekė su Komisija 1999 m. balandžio 14 d. ir nurodė esanti pasirengusi bendradarbiauti atliekant tyrimą pagal
         Komisijos pranešimą dėl baudų neskyrimo ar sumažinimo kartelių atvejais (OL C 207, 1996, p. 4, toliau – Pranešimas dėl bendradarbiavimo).
         Mougeot pripažino, kad savaiminio kopijavimo popieriaus rinkoje egzistavo kainų nustatymo kartelis, ir pateikė Komisijai informacijos
         apie kartelio struktūrą bei įvairius susitikimus, kuriuose dalyvavo jos atstovai.
      
      8        2000 m. liepos 26 d. Komisija pradėjo procedūrą bylose, kuriose buvo priimtas skundžiamas sprendimas, ir parengė pranešimą
         apie kaltinimus, skirtą 17 įmonių, tarp kurių buvo Copigraph, Bolloré, kaip Copigraph patronuojanti bendrovė, AWA, Divipa, Mougeot, Koehler ir Sappi.
      
      9        Visos įmonės, kurioms buvo skirtas pranešimas apie kaltinimus, išskyrus tris bendroves, atsakydamos į Komisijos kaltinimus,
         pateikė pastabas raštu.
      
      10      2001 m. kovo 8 ir 9 d. įvyko posėdis ir Komisija 2001 m. gruodžio 20 d. priėmė ginčijamą sprendimą.
      
      11      Šio sprendimo 1 straipsnio pirmojoje pastraipoje Komisija pripažino, kad vienuolika įmonių, dalyvaudamos susitarimuose ir
         suderintuose veiksmuose savaiminio kopijavimo popieriaus sektoriuje, pažeidė EB 81 straipsnio 1 dalį ir 1992 m. gegužės 2 d.
         Europos ekonominės erdvės susitarimo (OL L 1, 1994, p. 3) 53 straipsnio 1 dalį.
      
      12      To paties sprendimo 1 straipsnio antrojoje pastraipoje Komisija pripažino, kad AWA, Bolloré, Koehler, Sappi ir kitos trys įmonės dalyvavo vykdant pažeidimą nuo 1992 m. sausio mėn. iki 1995 m. rugsėjo mėn., Divipa – nuo 1992 m. kovo mėn. iki 1995 m. sausio mėn., o Mougeot – nuo 1992 m. gegužės mėn. iki 1995 m. rugsėjo mėnesio.
      
      13      Ginčijamo sprendimo 2 straipsnyje 1 straipsnyje nurodytos įmonės įpareigojamos nutraukti tame straipsnyje minėtą pažeidimą,
         jei jos to dar nepadarė, ir nebedalyvauti jokiuose susitarimuose ar suderintuose veiksmuose vykdant veiklą, susijusią su savaiminio
         kopijavimo popieriumi, kurių tikslas ar poveikis galėtų būti toks pat ar panašus kaip ir pažeidimo tikslas ar poveikis.
      
      14      Pagal ginčijamo sprendimo 3 straipsnio pirmąją pastraipą nagrinėjamoms įmonėms paskirtos tokios baudos:
      
      –        AWA – 184,27 mln. EUR,
      
      –        Bolloré – 22,68 mln. EUR,
      
      –        Divipa – 1,75 mln. EUR,
      
      –        Mougeot – 3,64 mln. EUR,
      
      –        Koehler – 33,07 mln. Eurų ir
      
      –        Sappi – 0 EUR.
      
       Procesas Pirmosios instancijos teisme ir skundžiamas sprendimas
      15      2002 m. balandžio mėn. Bolloré, AWA, Koehler, Divipa ir penkios kitos įmonės dėl ginčijamo sprendimo pateikė atskirus ieškinius Pirmosios instancijos teismo kanceliarijoje.
      
      16      Skundžiamu sprendimu Pirmosios instancijos teismas atmetė Bolloré, Koehler ir Divipa pateiktus ieškinius.
      
       Šalių reikalavimai procesas Teisingumo Teisme
      17      Koehler Teisingumo Teismo prašo:
      
      –        pirmiausia panaikinti tiek skundžiamą, tiek ginčijamą sprendimus,
      –        nepatenkinus pirmojo reikalavimo, sumažinti jai paskirtą baudą,
      –        nepatenkintus dviejų pirmų reikalavimų, grąžinti bylą Pirmosios instancijos teismui, kad šis priimtų sprendimą atsižvelgdamas
         į Teisingumo Teismo išnagrinėtus teisės klausimus, ir bet kuriuo atveju
      
      –        priteisti iš Komisijos bylinėjimosi Pirmosios instancijos teisme ir Teisingumo Teisme išlaidas.
      18      Bolloré Teisingumo Teismo prašo:
      
      –        panaikinti skundžiamą sprendimą,
      –        priimti galutinį sprendimą ir panaikinti ginčijamą sprendimą arba bet kuriuo atveju sumažinti jai paskirtą baudą,
      –        tuo atveju, jei Teisingumo Teismas nepriimtų galutinio sprendimo šioje byloje, atidėti bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą
         ir grąžinti bylą Pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, atsižvelgiant į Teisingumo Teismo sprendimą, ir
      
      –        priteisti iš Komisijos bylinėjimosi Pirmosios instancijos teisme ir Teisingumo Teisme išlaidas.
      19      Divipa Teisingumo Teismo prašo:
      
      –        panaikinti visą ar iš dalies skundžiamą sprendimą ir priimti galutinį sprendimą iš esmės arba grąžinti bylą Pirmosios instancijos
         teismui,
      
      –        panaikinti ar sumažinti jai paskirtą baudą ir
      –        priteisti iš Komisijos bylinėjimosi Pirmosios instancijos teisme ir Teisingumo Teisme išlaidas.
      20      Komisija prašo atmesti apeliacinius skundus ir priteisti iš apeliančių bylinėjimosi išlaidas.
      
      21      2008 m. birželio 24 d. Teisingumo Teismo pirmininko nutartimi bylos C‑322/07 P, C‑327/07 P ir C‑338/07 P buvo sujungtos, kad
         būtų bendrai vykdoma žodinė proceso dalis ir priimtas sprendimas.
      
       Dėl apeliacinių skundų
      22      Dėl aiškumo tam tikri apeliančių nurodyti apeliacinio skundo pagrindai bus nagrinėjami atskirai, o tam tikri – grupėmis.
      
       Dėl pirmojo „Bolloré“ nurodyto apeliacinio skundo pagrindo, susijusio su teisės į gynybą pažeidimu, nes nesutapo pranešimas
            apie kaltinimus ir ginčijamas sprendimas
      23      Pirmojoje instancijoje Bolloré nurodė, kad per administracinę procedūrą nesuteikusi jai galimybės pateikti pastabų dėl kaltinimo, kad ji asmeniškai ir savarankiškai
         dalyvavo kartelyje, Komisija pažeidė jos teisę į gynybą.
      
      24      Skundžiamo sprendimo 66–68 punktuose priminęs teismų praktiką dėl teisės į gynybą laikymosi ir dėl pranešimo apie kaltinimus
         turinio Pirmosios instancijos teismas minėto sprendimo 79 punkte nusprendė, kad Bolloré, remdamasi pranešimu apie kaltinimus, negalėjo susipažinti nei su kaltinimu, pagrįstu jos tiesioginiu dalyvavimu pažeidime,
         nei su ginčijamame sprendime Komisijos nustatytomis tą kaltinimą pagrindžiančiomis faktinėmis aplinkybėmis, taigi Bolloré, kaip matyti iš jos atsakymo į pranešimą apie kaltinimus, negalėjo per administracinę procedūrą tinkamai apsiginti nuo tokio
         kaltinimo ir tokių faktinių aplinkybių.
      
      25      Skundžiamo sprendimo 80 ir 81 punktuose Pirmosios instancijos teismas pridūrė:
      
      „80      Tačiau reikia pažymėti, kad net jei (ginčijamame) sprendime yra naujų faktinių ar teisinių aplinkybių, dėl kurių suinteresuotosioms
         įmonėms nebuvo suteikta galimybės pateikti pastabų, (šis) sprendimas dėl tokio trūkumo gali būti panaikintas tik tuo atveju,
         jei tokių aplinkybių negalima tinkamai pagrįsti remiantis kitais sprendime esančiais įrodymais, dėl kurių suinteresuotosioms
         įmonėms buvo suteikta galimybė pateikti pastabas <...>. Be to, Bolloré teisės į gynybą pažeidimas galėtų turėti įtakos (ginčijamo) sprendimo teisėtumui Bolloré atžvilgiu tik tuo atveju, jei sprendimas būtų pagrįstas vien Bolloré tiesioginiu dalyvavimu pažeidime <...>. Tokiu atveju, jei (ginčijamame) sprendime pateiktas naujas kaltinimas, susijęs su
         tiesioginiu Bolloré dalyvavimu kartelio veikloje, negali būti laikomas pagrįstu, Bolloré negalėtų būti laikoma atsakinga už pažeidimą.
      
      81      Tačiau jei nagrinėjant bylą iš esmės paaiškėtų <...>, kad Komisija buvo teisi laikydama Bolloré atsakinga už jos dukterinės bendrovės Copigraph dalyvavimą kartelyje, to, kad Komisija padarė teisės klaidą, negali pakakti siekiant pateisinti (ginčijamo) sprendimo panaikinimą,
         nes ta klaida negalėjo turėti lemiamos reikšmės Komisijos priimtai motyvuojamajai daliai <...>. Remiantis nusistovėjusia teismų
         praktika, jei tam tikri sprendimo pagrindai patys savaime gali pateisinti jo priėmimą, bet kokie kiti šio sprendimo pagrindų
         trūkumai bet kuriuo atveju neturi poveikio jo rezoliucinei daliai <...>.“
      
       Šalių argumentai
      26      Savo apeliaciniu skundu Bolloré ginčija skundžiamo sprendimo 79–81 punktus, išskirdama savo apeliacinio skundo pagrindą į dvi dalis.
      
      27      Dėl pirmosios dalies pažymėtina, kad Pirmosios instancijos teismas, nustatydamas, jog pranešimas apie kaltinimus buvo neišsamus,
         ir atsisakydamas dėl to panaikinti ginčijamą sprendimą, tariamai pažeidė pagrindinį teisės į gynybą užtikrinimo principą.
         Bolloré konkrečiai remiasi keletu Teisingumo Teismo ir Pirmosios instancijos teismo sprendimų antikonkurencinės praktikos srityje
         (1993 m. kovo 31 d. Teisingumo Teismo sprendimas Ahlström Osakeyhtiö ir kt. prieš Komisiją, 89/85, 104/85, 114/85, 116/85, 117/85 ir 125/85–29/85, Rink. p. I‑1307; 2000 m. kovo 16 d. Sprendimas Compagnie maritime belge transports ir kt. prieš Komisiją, C‑395/96 P ir C‑396/96 P, Rink. p. I‑1365; 2003 m. spalio 2 d. Sprendimas ARBED prieš Komisiją, C‑176/99 P, Rink. p. I‑10687 ir 1994 m. vasario 23 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas CB ir Europay prieš Komisiją, T‑39/92 ir T‑40/92, Rink. p. II‑49) ir koncentracijų srityje (2002 m. spalio 22 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas
         Schneider Electric prieš Komisiją, T‑310/01, Rink. p. II‑4071).
      
      28      Komisija atsikerta, kad ginčijamo sprendimo pagrindas, patvirtintas Pirmosios instancijos teismo, yra, kiek tai susiję su
         Bolloré, tik šios įmonės atsakomybė už jos dukterinės bendrovės elgesį. Bolloré galėtų prašyti ginčijamo sprendimo panaikinimo tik jei ji nebūtų galėjusi iš pranešimo apie kaltinimus suprasti, kad Komisija
         ketina jai priskirti jos dukterinės bendrovės elgesį.
      
      29      Komisija priduria, kad Bolloré nurodyta teismų praktika yra arba nereikšminga (minėti Teisingumo Teismo sprendimas Ahlström Osakeyhtiö ir kt. prieš Komisiją ir Pirmosios instancijos teismo sprendimas CB ir Europay prieš Komisiją), arba patvirtinanti Pirmosios instancijos teismo skundžiamame sprendime pateiktų vertinimų pagrįstumą (minėti Teisingumo
         Teismo sprendimai Compagnie maritime belge transports ir kt. prieš Komisiją ir ARBED prieš Komisiją).
      
      30      Antroje jos pirmojo apeliacinio skundo dalyje Bolloré tvirtina, kad Pirmosios instancijos teismas pažeidė pagrindinį teisės į gynybą apsaugos principą nuspręsdamas, kad konstatuoti
         trūkumai neturėjo reikšmės ginčijamo sprendimo konstatuojamajai daliai. Bolloré mano, kad Teismų praktika, kuria rėmėsi Pirmosios instancijos teismas, yra netinkama. Pirmiausia skundžiamo sprendimo 80 punkte
         nurodyta pirmoji dalis sprendimų yra susijusi su kitokia situacija nei šis ginčas, į kurį įtraukta ši įmonė. Šiuose sprendimuose
         konstatuotas pranešimo apie kaltinimus netikslumas buvo susijęs ne su konkrečiu atsakomybės nustatymu, o tik su inkriminuojamu
         elgesiu. Antra, taip pat 80 punkte nurodyta antroji dalis sprendimų yra dar labiau nesusijusi su ginču, nes šie sprendimai
         yra susiję su koncentracijų kontrole ir valstybės pagalba, taigi su sandorio suderinamumo vertinimu iš esmės vykdant ex ante kontrolę, o ši byla yra susijusi su procedūros teisingumo kontrole a posteriori.
      
      31      Bolloré taip pat ginčija „tikslo požiūrį“ į teisę į gynybą, kuriuo, jos nuomone, remėsi Pirmosios instancijos teismas. Remiantis teise,
         požiūris, pagal kurį procedūrinių taisyklių nesilaikymo atveju sprendimas būtų pripažintas niekiniu tik jei šie pažeidimai
         iš tikrųjų padarė neigiamą poveikį susijusios šalies interesams, nėra taikytinas visiems procedūriniams pažeidimams ir konkrečiai
         šioje byloje toks požiūris negali būti taikomas. Iš tikrųjų, kadangi Bolloré nebuvo pranešta apie jai asmeniškai planuojamus pateikti kaltinimus, jos teisės realiai buvo pažeistos.
      
      32      Komisija tvirtina, kad Bolloré nurodytas ex ante kontrolės ir a posteriori kontrolės išskyrimas yra klaidingas. Be to, teismų praktika koncentracijų kontrolės ir valstybės pagalbos srityje įrodo, kad
         dėl procedūrinių taisyklių pažeidimo sprendimas negali būti savaime panaikintas. Pirmosios instancijos teismas tik klasikiniu
         būdu taikė Bendrijos teismų praktiką šioje srityje.
      
      33      Dėl klausimo, ar teisės į gynybą pažeidimas turėjo įtakos ginčijamo sprendimo rezoliucinei daliai, o šiuo atveju Bolloré paskirtos baudos dydžiui, Komisija tvirtina, kad šis argumentas yra nepriimtinas, nes tai yra Pirmosios instancijos teisme
         nurodyto argumento pakartojimas, ir bet kuriuo atveju nepagrįstas tiek, kiek šiai įmonei buvo priskirtas jos dukterinės bendrovės,
         t. y. Copigraph, elgesys, nes toks priskyrimas nėra ginčytinas.
      
       Teisingumo Teismo vertinimas
      34      Iš nusistovėjusios teismų praktikos matyti, kad teisės į gynybą paisymas vykstant visoms procedūroms, per kurias gali būti
         skirtos sankcijos, pirmiausia baudos ar periodinės baudos, yra pagrindinis Bendrijos teisės principas, kurio turi būti laikomasi
         net ir per administracinę procedūrą (1979 m. vasario 13 d. Teisingumo Teismo sprendimo Hoffmann-Laroche prieš Komisiją, 85/76, Rink. p. 461, 9 punktas ir minėto sprendimo ARBED prieš Komisiją 19 punktas).
      
      35      Šiuo klausimu Reglamente Nr. 17 numatytas pranešimo apie kaltinimus, kuriame turi būti aiškiai nurodyti visi pagrindiniai
         elementai, kuriais Komisija remiasi šiuo procedūros etapu, išsiuntimas šalims. Toks pranešimas apie kaltinimus yra esminė
         procesinė garantija taikant pagrindinį Bendrijos teisės principą, kuris reikalauja teisės į gynybą paisymo per visas procedūras
         (šiuo klausimu žr. 1983 m. birželio 7 d. Sprendimo Musique Diffusion française ir kt. prieš Komisiją, 100/80–103/80, Rink. p. 1825, 10 punktą).
      
      36      Pagal šį principą reikalaujama, kad pranešime apie kaltinimus, kurį Komisija adresuoja įmonei, kai ketina skirti sankciją
         už konkurencijos taisyklių pažeidimą, turi būti nurodomi visi veiksniai, kuriais remdamasi ji kaltina įmonę, pavyzdžiui, inkriminuojamos
         faktinės aplinkybės, jų kvalifikacija ir įrodymai, kuriais remiasi Komisija, kad ši įmonė galėtų pateikti savo argumentus
         per jos atžvilgiu pradėtą administracinę procedūrą (šiuo klausimu žr. 1970 m. liepos 15 d. Sprendimo ACF Chemiefarma prieš Komisiją, 41/69, Rink. p. 661, 26 punktą; 1991 m. liepos 3 d. Sprendimo AKZO prieš Komisiją, C‑62/86, Rink. p. I‑3359, 29 punktą; minėtų sprendimo Ahlström Osakeyhtiö ir kt. prieš Komisiją 135 punktą ir sprendimo ARBED prieš Komisiją 20 punktą).
      
      37      Šiuo atžvilgiu toks principas neleidžia laikyti teisėtu sprendimo, kuriuo Komisija skiria įmonei baudą konkurencijos srityje,
         prieš tai nenurodžiusi jos atžvilgiu nustatytų kaltinimų.
      
      38      Pranešime apie kaltinimus, atsižvelgiant į jo svarbą, turi būti aiškiai nurodytas juridinis asmuo, kuriam gali būti skirtos
         baudos, ir aptariamas pranešimas turi būti adresuotas šiam asmeniui (žr. minėtų sprendimo Compagnie maritime belge transports ir kt. prieš Komisiją 143 ir 146 punktus bei ARBED prieš Komisiją 21 punktą).
      
      39      Taip pat svarbu, kad pranešime apie kaltinimus būtų nurodytas įmonės, kuriai inkriminuojamos faktinės aplinkybės, statusas.
      
      40      Tačiau šioje byloje, o tai nurodė ir Pirmosios instancijos teismas skundžiamo sprendimo 72 ir 77 punktuose, Komisija pranešime
         apie kaltinimus ketino Bolloré priskirti pažeidimą, nes ji turėjo atsakyti už Copigraph dalyvavimą kartelyje kaip patronuojanti bendrovė, kuriai Copigraph visiškai priklausė laikotarpiu, kai buvo daromas pažeidimas. Bolloré iš pranešimo apie kaltinimus negalėjo numatyti, kad Komisija ginčijamame sprendime ketino laikyti ją atsakinga už pažeidimą
         taip pat remdamasi jos tiesioginiu dalyvavimu kartelio veikloje.
      
      41      Todėl Pirmosios instancijos teismas teisingai skundžiamo sprendimo 79 punkte nurodė, kad Bolloré, remdamasi pranešimu apie kaltinimus, negalėjo susipažinti nei su kaltinimu, pagrįstu jos tiesioginiu dalyvavimu vykdant
         pažeidimą, nei su sprendime nustatytomis tą kaltinimą pagrindžiančiomis faktinėmis aplinkybėmis, taigi įmonė negalėjo per
         administracinę procedūrą tinkamai apsiginti nuo tokio kaltinimo ir tokių faktinių aplinkybių.
      
      42      Vis dėlto skundžiamo sprendimo 80 ir 81 punktuose Pirmosios instancijos teismas nusprendė, kad ginčijamas sprendimas dėl konstatuoto
         trūkumo gali būti panaikintas tik tuo atveju, jei tokių aplinkybių negalima tinkamai pagrįsti remiantis kitais sprendime esančiais
         įrodymais, dėl kurių suinteresuotosioms įmonėms buvo suteikta galimybė pateikti pastabas. Jis pridūrė, kad jei nagrinėjant
         bylą iš esmės paaiškėtų (žr. 123–150 punktus), jog Komisija buvo teisi laikydama Bolloré atsakinga už jos dukterinės bendrovės Copigraph dalyvavimą kartelyje, to, kad Komisija padarė teisės klaidą, negali pakakti siekiant pateisinti sprendimo panaikinimą, nes
         ta klaida negalėjo turėti lemiamos reikšmės Komisijos priimtai rezoliucinei daliai.
      
      43      Šie argumentai leido Pirmosios instancijos teismui išnagrinėjus bylą iš esmės skundžiamo sprendimo 15 punkte nuspręsti, kad
         Bolloré yra atsakinga už jos dukterinės bendrovės neteisėtą elgesį, neatsižvelgiant į patronuojančiosios bendrovės tiesioginį dalyvavimą,
         ir tame pačiame sprendime patvirtinti ginčijamą sprendimą, kiek juo Komisija nustatė baudą Bolloré, nepaisant aplinkybės, kad šios bendrovės teisė į gynybą buvo iš esmės pažeista.
      
      44      Tačiau aplinkybė, kad ginčijamas sprendimas yra pagrįstas ne tik Bolloré asmeniniu dalyvavimu darant pažeidimą, bet ir jos atsakomybe už tai, kad ji yra Copigraph patronuojanti bendrovė, nepanaikina galimybės, kad minėtas sprendimas yra pagrįstas elgesiu, dėl kurio Bolloré neturėjo galimybės pasiteisinti.
      
      45      Todėl Pirmosios instancijos teismas, nenustatydamas jokių sprendimo, kuriuo buvo pažeista Bolloré teisė į gynybą, teisinių pasekmių, padarė teisės klaidą. Taigi šios bendrovės nurodytą pirmąjį apeliacinio skundo pagrindą
         reikia pripažinti pagrįstu.
      
      46      Kadangi minėtas apeliacinio skundo pagrindas yra pagrįstas, reikia panaikinti skundžiamą sprendimą, kiek jis susijęs su Bolloré, nesant būtinybės nagrinėti kitų jos nurodytų apeliacinio skundo pagrindų.
      
      47      Pagal Teisingumo Teismo statuto 61 straipsnio pirmąją pastraipą, jei Teisingumo Teismas panaikina Pirmosios instancijos teismo
         sprendimą, jis gali pats paskelbti galutinį sprendimą, jei toje bylos stadijoje tai galima daryti. Būtent toks yra šios bylos
         atvejis.
      
      48      Iš šio sprendimo 34–46 punktų matyti, kad apeliacinis skundas yra pagrįstas ir kad ginčijamas sprendimas turi būti panaikintas
         tiek, kiek jis susijęs su Bolloré.
      
       Dėl pirmojo „Divipa“ nurodyto apeliacinio skundo pagrindo, susijusio su jos dalyvavimu darant pažeidimą
      49      Divipa ginčija savo dalyvavimą 1992 m. kovo 5 d. ir 1994 m. spalio 19 d. susirinkimuose, susijusiuose su Ispanijos rinka, ir savo
         dalyvavimą kartelyje Europos rinkoje. Savo apeliacinio skundo pagrindą ji išskaido į tris dalis, kurias reikia nagrinėti atskirai
         vieną po kitos.
      
       Dėl pirmojo Divipa apeliacinio skundo pagrindo pirmos dalies, susijusios su jos dalyvavimu 1992 m. kovo 5 d. susitikime
      
      50      Divipa tvirtina, kad Pirmosios instancijos teismas iškraipė Sappi darbuotojo 1992 m. kovo 9 d. rašto turinį, nes skundžiamame sprendime neatsižvelgė į šią rašto dalį, kurioje nurodyta, kad
         Sappi apie Divipa taikomas kainas sužinojo ne tiesiogiai, o per savo klientus, ir jos nepaminėjo. Divipa nurodo, jog nelogiška, kad tariamai kartelio susitikime aptariant kainų klausimą dalyvavusi įmonė per šį susitikimą pati
         tiesiogiai nepateikia savo kainų. Todėl Divipa dalyvavimas 1992 m. kovo 5 d. susitikime nėra įrodytas.
      
      51      Komisija atsako, kad visi dokumentai turi būti nagrinėjami kartu su kitais byloje esančiais įrodymais. Kadangi Komisija ir
         Pirmosios instancijos teismas turi atlikti visos turimos informacijos tyrimą, argumentas, kad vienas konkretus dokumentas
         neįrodo konkrečios aplinkybės, yra paneigtinas, jei yra kitų įrodymų, galinčių paneigti tokį įrodymą. Divipa neginčija nei AWA ir Sappi pareiškimų įrodomosios galios, nei Pirmosios instancijos pateikto jų išaiškinimo. Bet kuriuo atveju Komisija pabrėžia, kad
         minėtame rašte Sappi darbuotojas tik nurodo, kad Divipa nepadidino savo kainų, o tai jis sužinojo iš kliento, kuris jam atsiuntė kainų sąrašą. Normalu, kad įmonė, kuri nesilaiko
         kartelyje sutartų kainų, apie tai nepraneša kitiems dalyviams, tačiau tai nereiškia, kad ji nedalyvauja kartelyje. Be to,
         logiška, kad įmonės, kurios dalyvauja kartelyje, seka tokią įmonę ir tarpusavyje ją kritikuoja dėl bendro susitarimo nesilaikymo.
      
      52      Šiuo klausimu reikia priminti, kad Teisingumo Teismas nėra kompetentingas nei patvirtinti faktinių aplinkybes, nei, iš principo,
         nagrinėti įrodymų, kuriuos Pirmosios instancijos teismas grindė šiomis faktinėmis aplinkybėmis. Iš tikrųjų, jeigu šie įrodymai
         gauti teisėtai ir buvo laikomasi bendrųjų teisės principų bei proceso taisyklių, taikomų įrodinėjimo pareigai ir įrodymo administravimo
         srityje, tik Pirmosios instancijos teismas sprendžia dėl jam pateiktų įrodymų galios. Todėl toks vertinimas, išskyrus šių
         įrodymų iškraipymo atvejį, savaime nėra teisės klausimas, kurį turi nagrinėti Teisingumo Teismas (žr. 2006 m. balandžio 6 d.
         Sprendimo General Motors prieš Komisiją, C‑551/03 P, Rink. p. I‑3173, 52 punktą; 2008 m. gegužės 22 d. Sprendimo Evonik Degussa prieš Komisiją, C‑266/06 P, 73 punktą ir 2008 m. gruodžio 18 d. Sprendimo Coop de France bétail et viande ir kt. prieš Komisiją, C‑101/07 P ir C‑110/07 P, Rink. p. I‑0000, 59 punktą).
      
      53      Pirmosios instancijos teismui pateiktų įrodymų ir aplinkybių iškraipymas turi būti akivaizdžiai matomas iš bylos medžiagos,
         neatliekant naujo faktinių aplinkybių ir įrodymų vertinimo (žr. minėtų sprendimo General Motors prieš Komisiją 54 punktą; sprendimo Evonik Degussa prieš Komisiją 74 punktą ir sprendimo Coop de France bétail et viande ir kt. prieš Komisiją 60 punktą).
      
      54      Reikia pažymėti, kad Pirmosios instancijos teismas Divipa dalyvavimą 1992 m. kovo 5 d. susitikime nustatė skundžiamo sprendimo 162–164, 171, 192, 194 ir 197 punktuose konstatuodamas:
      
      „162      Visų pirma Sappi pripažino nuo 1992 m. vasario mėn. dalyvavusi kartelio dėl Ispanijos rinkos susitikimuose ir pateikė įvairios informacijos.
         Savo 1999 m. gegužės 18 d. atsakyme Komisijai <...> Sappi nurodo įvairius slaptus susitikimus dėl Ispanijos rinkos, vykusius 1992 m. vasario 17 ir 27 d., 1993 m. rugsėjo 30 d. ir
         spalio 19 d. bei 1994 m. gegužės 3 d. ir birželio 29 dienomis. Dėl 1993–1995 m. laikotarpio Sappi darbuotojas pripažino <...> dalyvavęs šešiuose ar septyniuose susitikimuose Barselonoje (Ispanija) kartu su kitais tiekėjais.
         Tie susitikimai vykdavo apytikriai keturis penkis kartus per metus. Jis manė pirmą kartą juose dalyvavęs 1993 m. spalio 19 d.,
         o paskutinį kartą – 1995 metais. Jo teigimu, tų susitikimų tikslas buvo nustatyti kainas Ispanijos rinkoje. Susitikimai trukdavo
         apie dvi valandas ir paprastai jų pabaigoje būdavo priimamas sprendimas pakelti kainą konkrečiu procentiniu dydžiu. Šiuose
         susitikimuose dalyvavo Copigraph, <...> Koehler, <...> ir Divipa. Įvairiuose dokumentuose esančios Sappi pareiškimų ištraukos sudaro prie PK pridėtų dokumentų dalį, taigi visos ieškovės galėjo su jomis susipažinti. Komisija taip
         pat jas pateikė Pirmosios instancijos teismui.
      
      163      Antra, AWA pripažino dalyvavusi daugiašaliuose savaiminio kopijavimo popieriaus gamintojų kartelio susitikimuose ir pateikė Komisijai
         1992–1995 m. vykusių konkurentų susitikimų sąrašą. Dokumente Nr. 7828, kuris yra Komisijai išsiųsto 1999 m. balandžio 30 d.
         AWA atsakymo ištrauka, pateikiamas bendras AWA pareiškimas dėl kelių susitikimų organizavimo Lisabonoje (Portugalija) ir Barselonoje 1992 m.–1994 m., kuriuose, jos manymu,
         dalyvavo <...> Divipa arba kai kurių <...> įmonių atstovai<...>.
      
      164      Vėliau AWA savo atsakyme į (pranešimą apie kaltinimus) pateikė konkurentų „netinkamų“ susitikimų, kurių buvimą ji teigė padėjusi įrodyti,
         sąrašą. Vien Ispanijos rinkos atveju tame sąraše nurodyti 1992 m. vasario 17 d. ir kovo 5 d., 1993 m. rugsėjo 30 d., 1994 m.
         gegužės 3 d., birželio 29 d. ir spalio 19 d. susitikimai. Šis <...> sąrašas <...> nerodo, kurios įmonės dalyvavo tuose susitikimuose.
         Nei Divipa, <...> nei kuri nors kita ieškovė nenurodė, kad tas sąrašas yra kaltinamasis dokumentas, su kuriuo jos negalėjo ar neprašė
         susipažinti.
      
      <...>
      171      1992 m. kovo 9 d. Sappi atstovo Ispanijoje rašte Sappi      Europe <...>, nors tai nėra susitikimo protokolas, labai tiksliai apibūdintas minėtų įmonių, įskaitant Divipa, elgesys. Šalys aptarė kainų didinimo 10 Ispanijos pesetų (ESP) klausimą (tą tikslą nustatė platintojai, tačiau jis nebuvo
         visiškai pasiektas). To rašto autorius teigia, kad Divipa išvis nepakėlė kainų. Jo teigimu, akivaizdu, kad Sappi      Europe negalės padidinti savo kainų, jei kiti tiekėjai nepadarys to paties.<...>
      
      <...>
      192      <...> remiantis šio sprendimo 163 punkte nurodytais AWA pareiškimais, Divipa dalyvavo 1992–1994 m. vykusiuose susitikimuose dėl Ispanijos rinkos arba bent jau kai kuriuose iš jų. <...>
      
      <...>
      194      Aplinkybę, kurią Divipa nurodė savo 1999 m. gegužės 18 d. atsakyme, kad Sappi nenurodo, jog susitikimas dėl Ispanijos rinkos buvo surengtas 1994 m. spalio 19 d., paaiškina tai, kad Sappi nedalyvavo minėtame susitikime, kaip įrodo Mougeot sudarytas susitikimo dalyvių sąrašas. Bet kuriuo atveju ši aplinkybė negali paneigti nuoseklių įrodymų, patvirtinančių, kad
         minėtas susitikimas įvyko ir kad jame dalyvavo Divipa.
      
      <...>
      197      Divipa dalyvavimas kartelyje nuo 1992 m. kovo mėn. yra aiškus visų pirma iš šio sprendimo 163 ir 192 punktuose nurodytų AWA pareiškimų. Šiuos pareiškimus tik patvirtina šio sprendimo 171 punkte nurodytame 1992 m. kovo 9 d. Divipa rašte esantys žodžiai. <...>“
      
      55      Skaitant minėtus punktus matyti, kad Pirmosios instancijos teismo išvados buvo padarytos remiantis įvairiomis faktinėmis aplinkybėmis
         ir įrodymais, t. y. AWA pareiškimais ir Sappi atstovo kovo 9 d. raštu, ir kad iš dokumentų analizės negalima daryti išvados, kad Pirmosios instancijos teismas pateikė
         iš esmės neteisingas išvadas.
      
      56      Toks iškraipymas taip pat negali būti apibūdinamas aplinkybe, kad Pirmosios instancijos teismas nenurodė, jog informacija,
         susijusi su Divipa taikytomis kainomis, per minėtą susitikimą buvo pateikta ne šios įmonės, o jos klientų. Kaip savo išvados 165 punkte nurodo
         generalinis advokatas, šis nenurodymas neįrodo, kad Pirmosios instancijos teismas padarė vertinimo klaidą dėl Divipa dalyvavimo 1992 m. kovo 5 d. susitikime.
      
      57      Taigi pirma pirmojo Divipa apeliacinio skundo pagrindo dalis turi būti atmesta kaip nepagrįsta.
      
       Dėl pirmojo Divipa apeliacinio skundo pagrindo antros dalies, susijusios su jos dalyvavimu 1994 m. spalio 19 d. susitikime
      
      58      Divipa tvirtina, kad Mougeot pareiškimai, kuriuos panaudojo Pirmosios instancijos teismas konstatuodamas jos tariamą dalyvavimą 1994 m. spalio 19 d. susitikime,
         yra vėlesni už faktines aplinkybes ir buvo padaryti siekiant pranešimo dėl bendradarbiavimo taikymo. Tačiau pagal teismų praktiką
         kaltinamos įmonės prisipažinimas dėl dalyvavimo kartelyje, kurio buvimas ginčijamas daugelio kitų kaltinamų įmonių, negali
         būti laikomas pakankamu tų kitų įmonių padaryto pažeidimo įrodymu, jeigu jis nėra pagrįstas kitais įrodymais.
      
      59      Pirmosios instancijos teismas kaltinimus Divipa dėl dalyvavimo minėtame susitikime grįsdamas iš esmės savo praktika, o tai yra akivaizdus teisingo proceso principo pažeidimas
         ir esminė faktinių aplinkybių vertinimo klaida, iškraipė įrodymus.
      
      60      Komisija pažymi, kad AWA atsakydama į prašymą pateikti informaciją taip pat tarp kartelio dalyvių 1994 metais nurodė Divipa. Kadangi Divipa nemano, kad Pirmosios instancijos teismas padarė klaidą vertindamas šį atsakymą, apeliacinio skundo dalis, susijusi su 1994 m.
         spalio 19 d. susitikimu, neturi prasmės. Bet kuriuo atveju negalima kaltinti Pirmosios instancijos teismo klaidingai išaiškinus
         Mougeot pareiškimus. Be to, Pirmosios instancijos teismas atsižvelgė į aplinkybę, kad nagrinėjami pareiškimai buvo padaryti po šioje
         byloje nagrinėjamų faktinių aplinkybių.
      
      61      Šiuo klausimu negalima daryti išvados, kad Pirmosios instancijos teismas iškraipė įrodymus dėl Divipa dalyvavimo 1994 m. spalio 19 d. susitikime.
      
      62      Iš tikrųjų, kaip ir tyrimo dėl 1992 m. kovo 5 d. susitikimo atveju, Pirmosios instancijos teismas konstatavo Divipa dalyvavimą atsižvelgęs į daugelį kitų įrodymų.
      
      63      Kaip nurodyta skundžiamo sprendimo 163, 164 ir 192 punktuose, jis atsižvelgė į AWA pareiškimus, kurių, be kita ko, Divipa neginčijo. Be to, skundžiamo sprendimo 165 ir 166 punktuose jis konstatavo:
      
      „165      <...> Savo 1999 m. balandžio 14 d. pareiškimuose <...> Mougeot, kuri taip pat pripažino savo dalyvavimą daugiašaliuose savaiminio kopijavimo popieriaus gamintojų kartelio susitikimuose,
         vardija daugelį susitikimų, nurodydama kiekvieno iš jų tikslą, turinį ir dalyvavusius asmenis. Tarp tų susitikimų yra ir 1994 m.
         spalio 19 d. susitikimas dėl Ispanijos rinkos, į kurį Copigraph, <...> Divipa, <...> Koehler, AWA ir Mougeot, pastarosios teigimu, nusiuntė savo atstovus. <...>
      
      166      Kaip yra žinoma, Mougeot padarė savo pareiškimus jau įvykus bylos faktinėms aplinkybėms ir padarė tai tam, kad jai būtų taikomas Pranešimas dėl bendradarbiavimo.
         Tačiau jų negalima laikyti neturinčiais įrodomosios galios. Pareiškimai, nenaudingi juos pateikiančiajam, iš principo turi
         būti laikomi ypač patikimais <...>“
      
      64      Pirmosios instancijos teismas nepriklausomai įvertino visas faktines aplinkybes, atsižvelgdamas į jo turimų atskirų įrodymų
         įrodomąją galią, ir šio vertinimo kontrolės Teisingumo Teismas nevykdo, jei negalima daryti išvados, kad jis yra pagrįstas
         akivaizdžiai klaidingu dokumentinių įrodymų supratimu.
      
      65      Taigi antra pirmojo Divipa apeliacinio skundo pagrindo dalis turi būti atmesta kaip nepagrįsta.
      
       Dėl pirmojo Divipa apeliacinio skundo pagrindo trečios dalies, susijusios su jos dalyvavimu kartelyje Europos rinkoje
      
      66      Divipa tvirtina, kad Pirmosios instancijos teismas iškraipė tam tikrus įrodymus ir į juos neatsižvelgė. Ji pabrėžia, kad ji nėra
         savaiminio kopijavimo popieriaus gamintoja, kad ji vykdo pardavimą tik nacionalinėje teritorijoje, kad ji yra vienintelė įmonė
         ne gamintoja, kuri yra kaltinama tariamu dalyvavimu tam tikruose susitikimuose dėl nacionalinės rinkos, ir kad ji Ispanijoje
         nepriklauso jokiam didžiųjų Europos minėto popieriaus gamintojų platinimo tinklui. Joks dokumentas neįrodo, kad per susitikimus,
         kuriuose ji tariamai dalyvavo, buvo kalbama apie platesnio sutarto plano egzistavimą.
      
      67      Komisija pirmiausia nurodo, kad ji turėjo įrodyti ne tai, jog Divipa žinojo apie platesnio kartelio egzistavimą, o tik tai, jog ji „turėjo apie tai žinoti“. Antra, ši bendrovė nenurodė Pirmosios
         instancijos teismo argumentų, kuriais šis būtų iškraipęs faktines aplinkybes. Trečia, tai, jog Divipa veikė tik nacionalinėje rinkoje, nepaneigia prielaidos, kad ji „turėjo žinoti“, jog egzistuoja platesnis kartelis. Ketvirta,
         kadangi buvo įrodymų, patvirtinančių, kad minėta bendrovė galėjo būti informuota apie kartelį visos Europos mastu, Pirmosios
         instancijos teismas negalėjo į juos neatsižvelgti. Galiausiai Mougeot raštas pasibaigus 1994 m. spalio 19 d. susitikimui rodo, kad per minėtą susitikimą buvo kalbama apie „AEMCP (Europos savaiminio
         kopijavimo popieriaus gamintojų asociacija) nurodytas apimtis Ispanijoje“, o tai įrodo, kad susitikimo dalyviai žinojo apie
         kartelį Europos mastu.
      
      68      Kaip jau buvo nurodyta šio sprendimo 52 punkte, Teisingumo Teismas nėra kompetentingas nei nustatyti faktinių aplinkybių,
         nei, iš principo, nagrinėti įrodymų, kuriais Pirmosios instancijos teismas rėmėsi grįsdamas šias faktines aplinkybes, išskyrus
         tuos atvejus, kai šie įrodymai yra iškraipomi.
      
      69      Taigi Teisingumo Teismas nekompetentingas nagrinėti trečią pirmojo Divipa apeliacinio skundo pagrindo dalį, kiek ja siekiama įrodyti ne tai, kad Pirmosios instancijos teismas iškraipė faktines aplinkybes,
         o tai, kad šis teismas neteisingai neatsižvelgė į tam tikras faktines aplinkybes, kurios būtų leidusios konstatuoti, jog šį
         įmonė nedalyvavo kartelyje Europos rinkoje.
      
      70      Taigi minėta apeliacinio skundo pagrindo dalis turi būti atmesta kaip nepriimtina.
      
      71      Iš to, kas išdėstyta, matyti, kad pirmasis Divipa nurodytas apeliacinio skundo pagrindas, susijęs su jos dalyvavimo pažeidime, turi būti atmestas.
      
       Dėl antrojo „Divipa“ apeliacinio skundo pagrindo, susijusio su tvirtinimu, kad Pirmosios instancijos teismas rėmėsi tik paprasčiausiomis
            prielaidomis
       Šalių argumentai
      72      Divipa nurodo 1950 m. lapkričio 4 d. Romoje pasirašytos Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau
         – EŽTK) 6 straipsnio 2 dalies ir nekaltumo prezumpcijos principo pažeidimą. Ji pažymi, kad nėra pirminių įrodymų, galinčių
         pagrįsti jos dalyvavimą 1992 m. kovo 5 d. ir 1994 m. spalio 19 d. susitikimuose ir jos dalyvavimą Europos masto kartelyje.
         Pirmosios instancijos teismas nesilaikė dviejų esminių sąlygų šiuo klausimu. Pirmiausia priežastinis ryšys tarp prielaidų
         ir pažeidimo aplinkybių nebuvo pakankamai motyvuotas ir, antra, jei kyla abejonių, reikia jas išnagrinėti, o, nesant galimybės
         jas išsklaidyti, šios abejonės turi būti aiškinamos kaltinamo asmens naudai.
      
      73      Komisija tvirtina, kad antrasis Divipa apeliacinio skundo pagrindas yra akivaizdžiai nepriimtinas, nes ši bendrovė nenurodo, kuriuos skundžiamo sprendimo punktus
         ji ginčija, ir nenurodo, apie kokias prielaidas, prezumpcijas ar faktines aplinkybes ji kalba.
      
       Teisingumo Teismo vertinimas
      74      Tvirtindama, kad Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai neatsižvelgė į Divipa pastabas, patvirtintas jos pačios rašytiniuose dokumentuose, dėl prielaidų, kuriomis rėmėsi Pirmosios instancijos teismas,
         vertės paaiškinimo, minėta bendrovė iš tikrųjų prašo Teisingumo Teismo atlikti naują Pirmosios instancijos teismo pateikto
         faktinių aplinkybių, prielaidų ir kitų jam pateiktų įrodymų vertinimo tyrimą.
      
      75      Tačiau kaip jau buvo nurodyta šio sprendimo 52 punkte, Teisingumo Teismas nėra kompetentingas atlikti tokį tyrimą, nes faktinių
         aplinkybių vertinimas priklauso tik Pirmosios instancijos kompetencijai, išskyrus tuos atvejus, kai yra iškraipomos šios aplinkybes.
      
      76      Taigi antrasis Divipa apeliacinio skundo pagrindas yra nepriimtinas.
      
       Dėl antrojo „Koehler“ apeliacinio skundo pagrindo, susijusio su pažeidimo trukme
       Šalių argumentai
      –       Koehler argumentai
      
      77      Koehler tvirtina, kad Pirmosios instancijos teismas nepakankamai išnagrinėjo įrodymus bei juos iškraipė. Pirmosios instancijos teismas
         padarė klaidingas išvadas dėl šios įmonės dalyvavimo darant pažeidimą trukmės. Koehler savo apeliacinio skundo pagrindą išskiria į dvi dalis, kuriose pateikiama po keletą argumentų.
      
      78      Dėl pirmos minėto apeliacinio skundo dalies, susijusios su tariamais kartelio susitikimais AEMCP viduje dar iki 1993 m. rugsėjo ar spalio mėn., Komisija rėmėsi trimis įrodymų kategorijomis, t. y. Mougeot pareiškimais, Sappi darbuotojo parodymais ir įrodymais, patvirtinančiais šio kartelio nacionalinių ar regioninių susitikimų organizavimą.
      
      79      Tačiau Koehler pirmiausia nurodo, kad 1999 m. balandžio 14 d. Mougeot laiške nėra jokio kartelio susitikimų iki 1993 m. spalio mėn. patvirtinimo. Be to, Pirmosios instancijos teismas skundžiamo
         sprendimo 279 punkte nurodė, jog neįrodyta, kad slapti susitarimai dėl kainų buvo sudaromi nuo 1992 m. sausio mėn., t. y.
         dar iki 1993 m. spalio mėnesio. Pirmosios instancijos teismo argumentai dėl tariamų susitarimų dėl kainų sudarymo per oficialius
         AEMCP susirinkimus iki 1993 m. spalio mėn. yra nepakankami ir prieštarauja motyvams, o tai yra teisės klaida. Be to, Pirmosios instancijos
         teismas nesilaikė nekaltumo prezumpcijos bandydamas Mougeot pareiškimuose įžvelgti pažeidimo iki 1993 m. spalio mėn. patvirtinimą.
      
      80      Koehler taip pat tvirtina, kad Sappi darbuotojo parodymuose nenurodomas laikotarpis, kada vyko kartelio susitikimai. Pirmosios instancijos teismas negalėjo nuspręsti,
         kad nepateikdamas „priešingos informacijos“ šis darbuotojas norėjo aiškiai patvirtinti, kad pažeidimas prasidėjo iki 1993 m.
         rugsėjo mėnesio. Todėl Pirmosios instancijos teismas iškraipė šio darbuotojo parodymų turinį. O tai prieštarauja teisei į
         teisingą procesą, numatytai EŽTK 6 straipsnyje ir 2000 m. gruodžio 7 d. Nicoje paskelbtos Europos žmogaus teisių ir pagrindinių
         laisvių chartijos (OL C 364, p. 1) 47 straipsnyje.
      
      81      Galiausiai Koehler mano, kad atgailaujančio liudininko pareiškimus galima pripažinti tik jei juos patvirtina kiti įrodymai. Tačiau šioje byloje
         nebuvo jokių įrodymų, kurie patvirtintų tokius pareiškimus.
      
      82      Dėl antrojo Koehler apeliacinio skundo pagrindo antros dalies, susijusios su šios bendrovės dalyvavimu kartelio nacionaliniuose ir regioniniuose
         susitikimuose iki 1993 m. spalio mėn., pažymėtina, kad Pirmosios instancijos teismas iškraipė įrodymus, tariamai patvirtinančius
         tokį dalyvavimą.
      
      83      Dėl 1992 m. vasario 17 d. susitikimo, susijusio su Ispanijos rinka, Koehler mano, kad Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nusprendė apie jos dalyvavimą šiame susitikime, nes Sappi darbuotojas savo 1992 m. vasario 17 d. rašte nurodė tik vieną „suinteresuotųjų šalių“ susitikimą, konkrečiai neišvardydamas
         šių šalių. Pirmosios instancijos teismas tiksliai nenurodė priežasčių, kodėl Koehler buvo pripažinta dalyvavusi susitarime.
      
      84      Dėl 1992 m. kovo 5 d. susitikimo, susijusio su Ispanijos rinka, pažymėtina, kad Pirmosios instancijos teismas konstatuodamas
         Koehler dalyvavimą šiame susitikime iš esmės rėmėsi AWA pastabomis, pateiktomis atsakant į šiai įmonei skirtą pranešimą apie kaltinimus. Tačiau šios pastabos nebuvo pateiktos Koehler, todėl Pirmosios instancijos teismas tokiu būdu pažeidė pastarosios įmonės teisę į gynybą.
      
      85      Dėl susitikimų, susijusių su Prancūzijos rinka ir vykusių 1992 m. ir 1993 m. pavasariais, reikia pažymėti, kad nėra jokių
         įrodymų, jog Koehler darbuotojas būtų vykęs į Paryžių dalyvauti kartelio susitikime 1993 m. pavasarį. Pirmosios instancijos teismo argumentai
         šiuo kausimu yra tokie netikslūs, kad negalima pripažinti, jog buvo įvykdyta motyvavimo pareiga. Bet kuriuo atveju Pirmosios
         instancijos teismas niekur nekonstatavo, kad Koehler 1992 m. pavasarį dalyvavo susitikime dėl Prancūzijos rinkos.
      
      86      Dėl 1992 m. liepos 16 d. susitikimo, susijusio su Ispanijos rinka, pažymėtina, kad Koehler dalyvavimas jame, priešingai nei nusprendė Pirmosios instancijos teismas, nebuvo patvirtintas, nes AWA aiškiai nenurodė tokio dalyvavimo.
      
      –       Komisijos atsakymas
      87      Komisija mano, kad Koehler nurodo ne įrodymų iškraipymą, o stengiasi užginčyti Pirmosios instancijos teismo pateiktą faktinių aplinkybių vertinimą.
         Todėl šis apeliacinio skundo pagrindas yra nepriimtinas.
      
      88      Dėl pirmos apeliacinio skundo pagrindo dalies, susijusios su kartelio susitikimais AEMCP viduje iki 1993 m. spalio mėn., pažymėtina, kad klausimas, ar Mougeot laiškas yra aiškus, ar dviprasmis, yra įrodymų aiškinimo ir vertinimo klausimas, o tai priklauso tik Pirmosios instancijos
         teismo kompetencijai. Pastarasis teismas nenurodė, jog Mougeot pripažino, kad pažeidimas buvo daromas iki 1993 m. spalio 1 dienos.
      
      89      Be to, skundžiamame sprendime nėra jokių motyvų prieštaravimų ar nepakankamumo. Jo 279 punkte Pirmosios instancijos teismas
         „ne konstatavo“, kad slapti susitarimai dėl kainų buvo sudaryti nuo 1992 m. sausio mėn. per AEMCP susirinkimus, o tik paaiškino, kad vienų Sappi pareiškimų nepakanka, norint nustatyti tikslią datą, nuo kurios minėtus susirinkimus galima laikyti kartelio susitikimais.
         To paties sprendimo 308 punktas grindžiamas įvairiais įrodymais, kurių didesnės dalies Koehler neginčijo, o aplinkybė, kad Pirmosios instancijos teismas nenurodė, per kuriuos susirinkimus buvo sudaryti slapti susitarimai
         dėl kainų Europos lygiu, dar nereiškia, kad jo motyvai yra nepakankami. Be to, kadangi ši įmonė dalyvavo visuose AEMCP susitikimuose, vykusiuose aptariamu laikotarpiu, jos atveju nėra svarbu, per kurį konkretų susirinkimą išryškėjo sistemos
         slaptas pobūdis.
      
      90      Komisija mano, kad Pirmosios instancijos teismas tinkamai laikėsi nekaltumo prezumpcijos, nes jis nagrinėjo, ar neteisėtas
         elgesys galėjo būti grindžiamas vienu įrodymu, ar vis dėlto šis įrodymas buvo tik požymis, kurį reikia papildyti ir patvirtinti
         kitais įrodymais.
      
      91      Dėl Sappi darbuotojo pareiškimų pažymėtina, kad Komisija nesutinka, jog jie buvo iškraipyti. Pirmosios instancijos teismas skundžiamo
         sprendimo 270 punkte konstatavo, kad šis darbuotojas visiškai nenurodė laikotarpio, su kuriuo yra susiję jo prisiminimai,
         o šio teismo sprendimas, kad šie prisiminimai apima laikotarpius iki ir po 1993 m. spalio mėn., išplaukia iš jo kompetencijai
         priklausančio įrodymų vertinimo. Be to, Sappi pareiškimai buvo patvirtinti kitų minėto sprendimo 261–307 punktuose nurodytų įrodymų.
      
      92      Dėl antros Koehler apeliacinio skundo antrojo pagrindo dalies, susijusios su kartelio nacionaliniais ir regioniniais susitikimais iki 1993 m.
         spalio mėn., Komisija mano, kad pirmiausia šios įmonės argumentai būtų beprasmiai, jei Teisingumo Teismas atmestų jos argumentus,
         susijusius su AEMCP susirinkimais. Argumentų šiuo klausimu pakanka, kad atitinkamos įmonės būtų pripažintos dalyvavusiomis vykdant pažeidimą nagrinėjamu
         laikotarpiu. Kadangi Koehler neginčija Pirmosios instancijos teismo argumentų dėl jos dalyvavimo kituose kartelio susitikimuose, t. y. 1993 m. sausio
         14 d. susitikime dėl Britanijos ir Airijos rinkų bei 1993 m. rugsėjo 30 d. susitikime dėl Ispanijos rinkos, įmonės dalyvavimas
         šiame kartelyje nuo 1993 m. sausio mėn. yra įrodytas. Galiausiai Koehler argumentai yra nepriimtini ir bet kuriuo atveju nepagrįsti.
      
      93      Dėl 1992 m. vasario 17 d. susitikimo Komisija daro nuorodą į skundžiamo sprendimo 321 punktą, kad būtų paneigtas bet koks
         įrodymų iškraipymas, ir tvirtina, kad šis punktas šiuo klausimu atitinka pareigą motyvuoti.
      
      94      Dėl 1992 m. kovo 5 d. susitikimo Komisija ypač pabrėžia, kad Koehler neginčijo skundžiamo sprendimo 284 punkto, ir priduria, kad minėtame punkte esanti nuoroda į AWA pareiškimus yra tik papildoma. Pirmosios instancijos teismas į ją atsižvelgė tik kaip į antrinį įrodymą. Komisija šiuo klausimu
         remiasi to paties sprendimo 323 punktu.
      
      95      Dėl 1992 m. ir 1993 m. pavasariais vykusių susitikimų Komisija konkrečiai nurodo, kad skundžiamo sprendimo 285–293 punktuose
         Pirmosios instancijos teismas nustatė susitikimų tarp konkurentų minėtais laikotarpiais rengimo faktą ir šių susitikimų antikonkurencinį
         pobūdį, ir tai nėra ginčijama šiame apeliaciniame skunde.
      
      96      Dėl 1992 m. liepos 16 d. susitikimo Komisija pabrėžia, kad skundžiamo sprendimo 332 punkte Pirmosios instancijos teismas rėmėsi
         B. G. pareiškimais. Į AWA pareiškimus Pirmosios instancijos teismas atsižvelgė tik tam, kad tai patvirtintų. Šiuo klausimu Komisija nurodo minėto sprendimo
         333–335 punktus.
      
       Teisingumo Teismo vertinimas
      –       Dėl kartelio susitikimų AEMCP viduje iki 1993 m. rugsėjo arba spalio mėnesių
      
      97      Skundžiamo sprendimo 261–280 punktuose Pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo ieškovių pirmojoje instancijoje, tarp kurių
         buvo ir Koehler, nurodytus ieškinio pagrindus, susijusius su jų dalyvavimo AEMCP susirinkimuose iki 1993 m. rugsėjo arba spalio mėnesių.
      
      98      Iš šių punktų matyti, kad Pirmosios instancijos teismas patvirtino Komisijos konstatavimus, kuriuos ši padarė remdamasi įvairiais
         parodymais ir pareiškimais, be kita ko, 1992 m. kovo 9 d. Sappi darbuotojo raštu ir AWA bei Mougeot pareiškimais, pridėtais prie bylos.
      
      99      Taip Pirmosios instancijos teismas nepriklausomai įvertino įrodymų įrodomąją galią bei padarė išvadas, kurių kontroliuoti
         Teisingumo Teismui nepriklauso.
      
      100    Todėl pirma antrojo Koehler apeliacinio skundo pagrindo dalis turi būti pripažinta iš dalies nepagrįsta ir iš dalies nepriimtina.
      
      –       Dėl kartelio nacionalinių ir regioninių susitikimų iki 1993 m. spalio mėnesio
      101    Dėl 1992 m. vasario 17 d. susitikimo visų pirma iš skundžiamo sprendimo 321 punkto negalima daryti išvados, kad Pirmosios
         instancijos teismas pažeidė jam Teisingumo Teismo statuto 26 straipsnyje ir 53 straipsnio pirmojoje pastraipoje nustatytą
         pareigą motyvuoti (žr. 2009 m. balandžio 2 d. Sprendimo Bouygues ir Bouygues Telepom prieš Komisiją, C‑431/07 P, Rink. p. I‑0000, 42 punktą). Iš tikrųjų minėtame punkte jis nurodė, kad konstatuodama, jog Koehler dalyvavo minėtame susitikime, Komisija remėsi Sappi tos pačios dienos vidaus raštu, kuriame aprašytas „suinteresuotųjų asmenų“ susitikimas, ir kad ši nuoroda, skaitoma kartu
         su tame pačiame rašte esančiomis nuorodomis, susijusiomis su netikrumais, atsiradusiais dėl Koehler elgesio Ispanijos rinkoje, leido Komisijai nustatyti, kad ši įmonė buvo tarp tų „suinteresuotųjų asmenų“, dalyvavusių susitikime,
         kurio tikslas – išnagrinėti problemas, susijusias su tuo, kad pastaroji įmonė nesilaikė minėto susitarimo, kaip matyti iš
         1992 m. kovo 9 d Sappi rašto. Taigi Pirmosios instancijos teismas pakankamai aiškiai išaiškina Komisijos argumentus, kuriais ji rėmėsi, kad iš turimų
         įrodymų nuspręstų, jog Koehler dalyvavo 1992 m. vasario 17 d. susitikime.
      
      102    Antra, iš to paties 321 punkto taip pat negalima daryti išvados, kad Pirmosios instancijos teismas kaip nors iškraipė įrodymus.
         Kadangi nėra akivaizdaus iškraipymo, o faktinių aplinkybių ir įvairių Komisijos turėtų įrodymų dėl Koehler dalyvavimo 1992 m. vasario 17 d. susitikime vertinimas priklauso tik Pirmosios instancijos teismo kompetencijai, Teisingumo
         teismas nėra kompetentingas nagrinėti tokio vertinimo.
      
      103    Todėl Koehler šiuo klausimu nurodytą argumentą reikia atmesti kaip iš dalies nepagrįstą ir iš dalies nepriimtiną.
      
      104    Dėl 1992 m. kovo 5 d. susitikimo reikia pažymėti, jog net manant, kad Koehler argumentas dėl teisės į gynybą pažeidimo yra pagrįstas, nes, norėdamas pripažinti šios įmonės dalyvavimą susitikime, Pirmosios
         instancijos teismas skundžiamo sprendimo 324 punkte rėmėsi AWA pastabomis, pateiktomis atsakant į Komisijos prašymą pateikti informaciją, nors Koehler nebuvo susipažinusi su šiomis pastabomis, šis vienintelis argumentas neleidžia ginčyti Koehler dalyvavimo pažeidime nuo 1992 m. sausio mėn. iki 1995 m. rugsėjo mėn., kaip nurodyta ginčijamo sprendimo 1 straipsnio antrojoje
         pastraipoje. Šiuo klausimu reikia priminti, kad Koehler negalėjo ginčyti savo dalyvavimo 1992 m. vasario 17 d. susitikime, kaip matyti iš šio sprendimo 101 ir 102 punktų.
      
      105    Todėl šiuo klausimu Koehler nurodytą argumentą reikia atmesti kaip nereikšmingą.
      
      106    Dėl 1992 m. ir 1993 m. pavasariais vykusių susitikimų, susijusių su Prancūzijos rinka, ir dėl 1992 m. liepos 16 d. susitikimo
         Pirmosios instancijos teismas skundžiamo sprendimo atitinkamai 285–293 ir 332–334 punktuose priminė įvairias faktines aplinkybes
         ir įrodymus, kuriuos Komisija panaudojo konstatuodama atitinkamų įmonių, tarp kurių buvo ir Koehler, dalyvavimą minėtuose susitikimuose. Tačiau iš šio priminimo negalima daryti išvados, kad Pirmosios instancijos teismas iškraipė
         faktines aplinkybes.
      
      107    Taigi, šiuo klausimu Koehler nurodytas argumentas turi būti atmestas kaip nepagrįstas, todėl šios įmonės antrasis apeliacinio skundo pagrindas turi būti
         atmestas visas.
      
       Dėl pirmojo „Koehler“ ir trečiojo „Divipa“ apeliacinių skundų pagrindų, susijusių su baudų ir jų dydžių nustatymu
      108    Koehler ir Divipa savo apeliacinių skundų pagrindus, susijusius su baudų ir jų dydžio nustatymu, išskiria į keletą dalių, kurias reikia nagrinėti
         iš eilės.
      
       Dėl pirmojo Koehler apeliacinio skundo pagrindo dalies, susijusios su vienodo požiūrio principu
      
      109    Pirmiausia reikia pažymėti, kad Pirmosios instancijos teismas skundžiamo sprendimo 473–478 punktuose nagrinėjo, ar Komisija
         klaidingai atsižvelgė į Koehler apyvartą, palyginti su tuo, kaip ji elgėsi kitų atitinkamų įmonių atžvilgiu, o to paties sprendimo 505–522 punktuose jis
         nagrinėjo, ar Koehler ir kitų atitinkamų įmonių išskirstymas į kategorijas, kurį atliko Komisija siekdama nustatyti baudų dydį, nepažeidė vienodo
         požiūrio principo.
      
      110    Savo apeliaciniame skunde Koehler ginčija skundžiamo sprendimo 477, 478 ir 496 punktus. Ji tvirtina, kad jos atžvilgiu buvo taikomas kitoks požiūris, palyginti
         su kitomis didesnėmis grupei priklausančiomis įmonėmis. Ji konkrečiai pabrėžia aplinkybę, kad ji yra vidutinio dydžio šeimos
         verslo įmonė ir kad jos valdymą užtikrina savininkai. Ji nurodo, kad jos įstatinis kapitalas yra 43,2 mln. EUR, o jos apyvarta
         2000 m. buvo apie 447 000 EUR. Ji nurodo AWA, M-real Zanders GmbH ir Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld GmbH atvejus siekdama įrodyti kitokį požiūrį jos atžvilgiu, atsižvelgiant į jos apyvartą.
      
      111    Komisija atsako, kad ji turi plačią diskreciją pasirinkti baudos nustatymo metodą. Todėl Pirmosios instancijos teismas, nenustatydamas
         jokios teisės klaidos taikant įmonių išskirstymo į penkias kategorijas pagal jų apyvartą, pagrįstą nagrinėjamo produkto pardavimu
         Europos ekonominėje erdvėje, metodą, nepažeidė vienodo požiūrio principo.
      
      112    Šiuo atžvilgiu taip pat pažymėtina, jog iš nusistovėjusios teismų praktikos matyti, kad Komisija turi plačią diskreciją pasirinkti
         baudų apskaičiavimo metodą. Šis Baudų, skiriamų pagal Reglamento Nr. 17 15 straipsnio 2 dalį ir EAPB sutarties 65 straipsnio
         5 dalį, nustatymo metodo gairėse (OL C 9, 1998, p. 3) numatytas apskaičiavimo metodas numato įvairias lankstumo suteikiančias
         nuostatas, leidžiančias Komisijai įgyvendinti savo diskreciją nepažeidžiant Reglamento Nr. 17 15 straipsnio 2 dalies nuostatų
         (šiuo klausimu žr. 2006 m. birželio 29 d. Sprendimo SGL Carbon prieš Komisiją, C‑308/04 P, Rink. p. I‑5977, 46 ir 47 punktus ir 2007 m. sausio 25 d. Sprendimo Dalmine prieš Komisiją, C‑407/04 P, Rink. p. I‑829, 133 punktą).
      
      113    Vis dėlto Teisingumo Teismas turi patikrinti, ar Pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino Komisijos naudojimąsi minėta
         diskrecija (minėtų sprendimo SGL Carbon prieš Komisiją 48 punktas ir sprendimo Dalmine prieš Komisiją 134 punktas).
      
      114    Reikia pridurti, kad siekiant nustatyti baudą yra leidžiama atsižvelgti į įmonės bendrą apyvartą, kuri, nors ir apytiksliai
         ir nepakankamai, rodo įmonės dydį ir jos ekonominę galią, ir į prekių, kurios yra pažeidimo objektas, apyvartos dalį, rodančią
         pažeidimo mastą. Iš to darytina išvada, jog nė vienam iš šių dydžių negalima teikti per daug reikšmės kitų vertinimo kriterijų
         atžvilgiu, kad tinkamo baudos dydžio nustatymas nesiremtų paprastu apskaičiavimu nuo bendros apyvartos. Tai visų pirma galioja,
         jei atitinkamos prekės sudaro tik nedidelę dalį šios apyvartos (žr. minėto sprendimo Musique Diffusion française prieš Komisiją 121 punktą; 1983 m. lapkričio 9 d. Sprendimo Nederlandsche Banden Industrie Michelin prieš Komisiją, 322/81, Rink. p. 3461, 111 punktą ir 2005 m. birželio 28 d. Sprendimo Dansk Rørindustri ir kt. prieš Komisiją, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02–C‑208/02 P ir C‑213/02 P, Rink. p. I‑5425, 243 punktą).
      
      115    Tačiau šioje byloje nepanašu, kad Pirmosios instancijos teismas būtų padaręs teisės klaidą atmesdamas Koehler argumentą dėl atsižvelgimo į jos bendrą apyvartą.
      
      116    Iš tikrųjų, kaip Pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo skundžiamo sprendimo 476 punkte, Komisija ginčijamame
         sprendime atitinkamas įmones išskirstė atsižvelgdama į jų svarbą nagrinėjamoje rinkoje ir šį išskyrimą grindė produkto pardavimo
         Europos ekonominėje erdvėje apyvarta. Šiuo metodu buvo siekiama išvengti baudų apskaičiavimo paprasčiausiai remiantis kiekvienos
         įmonės bendra apyvarta, o dėl to galėjo atsirasti skirtingas požiūris.
      
      117    Taigi Komisija neperžengė savo diskrecijos ribų, o Pirmosios instancijos teismas nepažeidė vienodo požiūrio principo.
      
      118    Dėl Koehler argumentų, pateiktų ginčijant skundžiamo sprendimo 477 ir 478 punktus, pakanka konstatuoti, kad jie nukreipti prieš minėto
         sprendimo perteklinius motyvus, todėl jie turi būti atmesti.
      
      119    Iš tikrųjų pagal nusistovėjusią praktiką Teisingumo Teismas atmeta tokius kaltinimus, nes perteklinio motyvo ginčijimas negali
         lemti skundžiamo sprendimo panaikinimo (šiuo klausimu žr. 1996 m. kovo 25 d. Sprendimo SPO ir kt. prieš Komisiją, C‑137/95 P, Rink. p. I‑1611, 47 punktą; 1997 m. rugsėjo 16 d. Sprendimo Blackspur DIY ir kt. prieš Tarybą ir Komisiją, C‑362/95 P, Rink. p. I‑4775, 23 punktą ir 2007 m. sausio 25 d. Sprendimo Sumitomo Metal Industries ir Nippon Steel prieš Komisiją, C‑403/04 P ir C‑405/04 P, Rink. p. I‑729, 106 punktą).
      
      120    Minėta pirmojo Koehler apeliacinio skundo pagrindo dalis turi būti pripažinta nepagrįsta.
      
       Dėl Koehler ir Divipa apeliacinių skundų pagrindų dalies, susijusios su proporcingumo principu
      
      121    Koehler šiuo atveju tvirtina, kad atsižvelgiant į jos, kaip šeimos verslo biržoje nekotiruojamos įmonės, struktūrą, Komisijos taikytas
         jai paskirtos baudos skaičiavimas yra nesuderinamas su proporcingumo principu.
      
      122    Komisija atsako, kad ji remdamasi savo nusistovėjusia praktika atsižvelgė į kiekvienos įmonės svarbą nagrinėjamoje rinkoje,
         vėliau padidino pirminį taip apskaičiuotos baudos dydį, atsižvelgdama į atskirų įmonių dydį ir išteklius, taigi ji nagrinėjo
         klausimą, ar pirminis nustatytos baudos dydis turi būti patikslintas siekiant atgrasomojo poveikio.
      
      123    Divipa taip pat tvirtina, kad Pirmosios instancijos teismas pažeidė proporcingumo principą, nes jis neatsižvelgė nei į ekonominę
         situaciją, nei į tai, kad ji nėra savaiminio kopijavimo popieriaus gamintoja, priešingai nei kitos atitinkamos įmonės. Reali
         apyvarta, į kurią reikėtų atsižvelgti apskaičiuojant baudas, yra lygi perdirbto savaiminio kopijavimo popieriaus pardavimo
         galutiniams klientams ir šio popieriaus pirkimo iš gamintojų skirtumui.
      
      124    Komisija atsako, kad argumentas, susijęs su proporcingumo principu, yra nepriimtinas, nes Divipa Pirmosios instancijos teismui nebuvo nurodžiusi nei savo ekonominės situacijos, nei to, į ką reikėjo atsižvelgti apskaičiuojant
         baudas. Argumentas, susijęs su įmonės veiklos sritimi, taip pat yra nepriimtinas, nes Divipa neginčija reikšmingų skundžiamo sprendimo punktų. Bet kuriuo atveju iš teismų praktikos matyti, kad Komisija apskaičiuodama
         baudos dydį neprivalo atsižvelgti į finansinę įmonės situaciją.
      
      125    Šiuo klausimu reikia priminti, kad Teisingumo Teismas, nagrinėdamas apeliacinį skundą, patikrina, ar, pirma, Pirmosios instancijos
         teismas teisiškai teisingai atsižvelgė į visus veiksnius, kurie yra esminiai nustatant konkrečios veiklos sunkumą pagal EB 81 straipsnį
         ir Reglamento Nr. 17 15 straipsnį, ir, antra, jis patikrina, ar Pirmosios instancijos teismas pakankamai atsakė į visus ieškovo
         nurodytus argumentus, dėl kurių reikia panaikinti ar sumažinti baudą (žr. visų pirma 1998 m. gruodžio 17 d. Sprendimo Baustahlgewebe prieš Komisiją, C‑185/95 P, Rink. p. I‑8417, 128 punktą; 2004 m. balandžio 29 d. Sprendimo British Sugar prieš Komisiją, C‑359/01 P, Rink. p. I‑4933, 47 punktą ir minėto sprendimo Dansk Rørindustri ir kt. prieš Komisiją 244 punktą).
      
      126    Akivaizdu, kad nagrinėjamose bylose Pirmosios instancijos teismas tinkamai atsižvelgė į visus veiksnius, kurie yra esminiai
         nustatant Koehler ir Divipa veiklos sunkumą, ir kad jis tinkamai atsakė į šių įmonių argumentus.
      
      127    Dėl Koehler pažymėtina, jog kadangi baudos skyrimas negali būti paprasto apskaičiavimo, pagrįsto bendra apyvarta, rezultatas, kaip buvo
         nurodyta šio sprendimo 114 punkte, Pirmosios instancijos teismas skundžiamo sprendimo 494 punkte galėjo konstatuoti, kad vien
         procentinių dalių, kurias atspindi Komisijos paskirtos baudos, palyginimo su bendra atitinkamų įmonių apyvarta nepakanka,
         kad būtų nustatytas neproporcingas minėtai įmonei paskirtos baudos pobūdis. Be to, kaip nurodo generalinis advokatas savo
         išvados 277 punkte, negalima teigti, kad Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė struktūrinius ir finansinius skirtumus
         tarp Koehler ir kitų įmonių, kurioms buvo paskirtos baudos.
      
      128    Dėl Divipa reikėtų pažymėti, kad Pirmosios instancijos teismas teisingai atsižvelgė į šios įmonės dalyvavimą kituose karteliuose ir
         šiuo atžvilgiu negali būti įrodytas joks proporcingumo principo pažeidimas. Reikia pridurti, kad šios įmonės argumentas dėl
         neatsižvelgimo į jos finansinį pajėgumą yra nepriimtinas, nes jis pirmą kartą buvo nurodytas Teisingumo Teisme (šiuo klausimu
         žr. 2006 m. rugsėjo 21 d. Sprendimo JCB Service prieš Komisiją, C‑167/04 P, Rink. p. I‑8935, 114 punktą ir jame nurodytą teismo praktiką).
      
      129    Taigi Koehler ir Divipa apeliacinių skundų pagrindų dalys, susijusios su proporcingumo principu, turi būti pripažintos nepagrįstomis, o Divipa atveju – dar ir iš dalies nepriimtinomis.
      
      130    Be to, Divipa tvirtina, kad kvalifikuodamas pažeidimą Pirmosios instancijos teismas taip pat pažeidė proporcingumo principą, nes, pirma,
         ši įmonė nedalyvavo Europos masto kartelyje, o tai reiškia, kad pažeidimas negalėjo būti kvalifikuojamas kaip labai sunkus,
         ir, antra, dalyvavo ne visuose susitikimuose dėl Ispanijos rinkos, o jos dalyvavimas kartelyje truko mažiau nei vienus metus.
      
      131    Šiuo klausimu Komisija nurodo, kad minėtas argumentas yra nepagrįstas, nes karteliai, įskaitant ir nacionalinio lygio kartelius,
         paprastai yra laikomi labai sunkiais pažeidimais, nors pradinė bauda yra mažesnė tokio pobūdžio nusikaltimų atveju. Be to,
         pažeidimo trukmė neturi jokios reikšmės pažeidimo sunkumui.
      
      132    Šiuo klausimu reikia pažymėti, kad Pirmosios instancijos teismas patvirtino Komisijos apskaičiuojant baudas vertintus veiksnius,
         ir nepanašu, kad jis būtų dėl to padaręs kokią nors teisės klaidą, nes Komisija įgyvendino savo diskreciją pagal šio sprendimo
         112 punkte nurodytas gaires, kaip tai aprašyta minėtame 112 šio sprendimo punkte.
      
      133    Taigi trečiojo Divipa apeliacinio skundo pagrindo dalis dėl pažeidimo kvalifikavimo turi būti pripažinta nepagrįsta.
      
       Dėl trečiojo Divipa apeliacinio skundo pagrindo dalies, susijusios su pareiga motyvuoti
      
      134    Divipa tvirtina, kad skundžiamo sprendimo 629 punkte Pirmosios instancijos teismas nesilaikė pareigos motyvuoti nurodydamas:
      
      „<...> vien aplinkybės, kad (Divipa) galėjo nevisiškai laikytis sudarytų susitarimų, jei tai būtų įrodyta, nepakanka įpareigoti Komisiją pripažinti jos atžvilgiu
         lengvinančias aplinkybes. (Divipa), vykdydama daugiau ar mažiau nepriklausomą politiką rinkoje, paprasčiausia galėjo mėginti išnaudoti kartelį savo pačios
         naudai <...>“
      
      135    Divipa nuomone, šie du 629 punkto sakiniai nėra pakankamas motyvavimas. Nepaisant to, kad ji pateikė įrodymų, kurie leistų jos atžvilgiu
         taikyti lengvinančias aplinkybes, Pirmosios instancijos teismas neįrodė jos gautos naudos, o tai leistų atsisakyti taikyti
         minėtas lengvinančias aplinkybes.
      
      136    Komisija visų pirma nurodo, kad argumentas yra netinkamas, kadangi ginčijami skundžiamo sprendimo 629 punkto sakiniai tik
         pakartoja įrodymus, kuriais rėmėsi Pirmosios instancijos teismas. Be to, vien aplinkybės, kad Divipa tam tikrais atvejais veikė nevisiškai laikydamasi kartelio sudarytų susitarimų, nepakanka, kad Komisija būtų įpareigota pripažinti
         lengvinančias aplinkybes Divipa atžvilgiu. Pirmosios instancijos teismas ginčijamame punkte tik pakartojo daugelį kartų Bendrijos teismų praktikoje pateiktą
         motyvavimą.
      
      137    Šiuo klausimu, kaip nurodo generalinis advokatas savo išvados 287 ir 288 punktuose, Divipa ginčijamuose skundžiamo sprendimo 629 punkto sakiniuose nurodomas tik papildomas motyvas, bet ši įmonė neginčija kitų motyvų,
         kuriais Pirmosios instancijos teismas rėmėsi atsisakydamas jos atžvilgiu taikyti lengvinančias aplinkybes.
      
      138    Taigi trečiojo Divipa apeliacinio skundo pagrindo dalis, susijusi su pareiga motyvuoti, turi būti pripažinta nepagrįsta.
      
      139    Iš to, kas išdėstyta, matyti, kad Koehler ir Divipa apeliacinio skundo pagrindai, susiję su baudos ir jos dydžio nustatymu, turi būti atmesti.
      
       Dėl ketvirtojo „Divipa“ apeliacinio skundo pagrindo, susijusio su teisės į teisingą procesą pažeidimu, atsižvelgiant į proceso
            Pirmosios instancijos teisme trukmę
       Šalių argumentai
      140    Divipa tvirtina, kad teisė į pažeidimo bylos nagrinėjimą per pagrįstą terminą konkurencijos srityje taikoma tiek administracinei
         procedūrai, tiek teisminiam procesui. Ši teisė buvo pažeista, nes procesas Pirmosios instancijos teisme truko penkerius metus
         nuo ieškinio pareiškimo 2002 m. balandžio 18 d. iki sprendimo paskelbimo 2007 m. balandžio 26 dieną.
      
      141    Komisija nurodo, kad pagrįstas terminas turi būti vertinamas atsižvelgiant į kiekvienos bylos aplinkybes ir ypač pagal bylos
         svarbą suinteresuotajam asmeniui, bylos sudėtingumą ir ieškovo bei kompetentingų valdžios institucijų elgesį.
      
      142    Dėl proceso Pirmosios instancijos teisme ji pabrėžia, kad dešimt įmonių ginčijo Komisijos sprendimą, buvo vartojamos keturios
         proceso kalbos, daug faktinių aplinkybių buvo neigiamos ir reikėjo įvertinti pareiškimų ir dokumentų, susijusių su ieškovėmis
         pirmojoje instancijoje, įrodomąją galią, siekiant nustatyti jų realumą, pastarųjų įmonių nurodyti ieškinių pagrindai buvo
         panašūs, bet kartu ir skirtingi ir susiję su bylos esme, su procedūra ir baudos dydžiu. Todėl procesas nebuvo per ilgas. Bet
         kuriuo atveju Komisija mano, kad net patvirtinus tokį proceso trūkumą, visas skundžiamas sprendimas negalėtų būti panaikintas.
      
       Teisingumo Teismo vertinimas
      143    Reikia priminti, kad Bendrijos teisės bendras principas, pagal kurį visi asmenys turi teisę į teisingą procesą, grindžiamas
         EŽTK 6 straipsnio 1 dalimi, ir ypač teisė į procesą per protingą terminą yra taikytini nagrinėjant ieškinius dėl Komisijos
         sprendimų, kuriais už konkurencijos teisės pažeidimą skiriama bauda (minėto sprendimo Baustahlgewebe prieš Komisiją 20 ir 21 punktai; 2002 m. spalio 15 d. Sprendimo Limburgse Vinyl Maatschappij ir kt. prieš Komisiją, C‑238/99, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P–C‑252/99 P ir C‑254/99 P, Rink. p. I‑8375, 179 punktas; 2003 m.
         spalio 2 d. Sprendimo Thyssen Stahl prieš Komisiją, C‑194/99 P, Rink. p. I‑10821, 154 punktas ir minėto sprendimo Sumitomo Metal Industries ir Nippon Steel prieš Komisiją 115 punktas).
      
      144    Termino pagrįstumą reikia vertinti pagal kiekvienos bylos aplinkybes ir ypač pagal bylos svarbą suinteresuotajam asmeniui,
         bylos sudėtingumą ir ieškovo bei kompetentingų valdžios institucijų elgesį (minėtų sprendimo Baustahlgewebe prieš Komisiją 29 punktas; sprendimo Thyssen Stahl prieš Komisiją 155 punktas ir sprendimo Sumitomo Metal Industries ir Nippon Steel prieš Komisiją 116 punktas).
      
      145    Šiuo atžvilgiu Teisingumo Teismas yra pažymėjęs, kad šių kriterijų sąrašas nėra baigtinis ir kad termino pagrįstumo vertinimas
         nereikalauja sistemiškai išnagrinėti visų bylos aplinkybių atsižvelgiant į kiekvieną jų, kai proceso trukmė atrodo pagrįsta
         vieno jų atžvilgiu. Taigi bylos sudėtingumas gali būti laikomas pateisinančiu terminą, kuris iš pirmo žvilgsnio atrodo per
         ilgas (minėtų sprendimo Limburgse Vinyl Maatschappij ir kt. prieš Komisiją 188 punktas; sprendimo Thyssen Stahl prieš Komisiją 156 punktas ir sprendimo Sumitomo Metal Industries ir Nippon Steel prieš Komisiją 117 punktas).
      
      146    Šioje byloje procesas Pirmosios instancijos teisme truko penkerius metus, skaičiuojant nuo devynių įmonių ieškinių pateikimo,
         t. y. 2002 m. balandžio 11–18 d., iki 2007 m. balandžio 26 d., t. y. iki skundžiamo sprendimo paskelbimo dienos.
      
      147    Tokia proceso trukmė turi būti nagrinėjama atsižvelgiant į bylos aplinkybes. Kaip nurodo generalinis advokatas savo išvados
         145–148 punktuose, tokia trukmė gali būti pateisinama atsižvelgiant į bylos sudėtingumą ir į tai, kad beveik visos faktinės
         aplinkybės, kuriomis grindžiamas ginčijamas sprendimas, buvo ginčijamos pirmojoje instancijoje ir turėjo būti patikrintos.
         Be to, devynios įmonės pateikė ieškinius dėl ginčijamo sprendimo keturiomis skirtingomis kalbomis ir viena valstybė narė,
         t. y. Belgijos Karalystė, pateikė prašymą įstoti į bylą. Sujungus šiuos ieškinius skundžiamas sprendimas buvo priimtas devynioms
         įmonėms.
      
      148    Dėl šių aplinkybių devyni ieškiniai buvo nagrinėjami vienu metu, o proceso trukmė gali būti lengvai paaiškinama Pirmosios
         instancijos teismo atliktu išsamiu bylos tyrimu ir kalbiniais reikalavimais, nustatytais šiame teisme taikomose procesinėse
         taisyklėse.
      
      149    Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, reikia konstatuoti, kad procesas Pirmosios instancijos teisme nepažeidė reikalavimų, susijusių
         su pagrįsta trukme.
      
      150    Iš šio sprendimo 49–149 punktų matyti, kad nė vienas Koehler ir Divipa apeliacinių skundų pagrindas nebuvo pripažintas pagrįstu, todėl jie visi turi būti atmesti.
      
       Dėl bylinėjimosi išlaidų
      151    Pagal Procedūros reglamento 122 straipsnio pirmąją pastraipą, jeigu apeliacinis skundas yra pagrįstas ir pats Teisingumo Teismas
         priima galutinį sprendimą byloje, išlaidų klausimą sprendžia Teisingumo Teismas. Pagal Procedūros reglamento 69 straipsnio
         2 dalį, taikytiną apeliaciniam procesui pagal šio reglamento 118 straipsnį, pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti išlaidas,
         jei laimėjusi šalis to prašė.
      
      152    Komisija pralaimėjo bylą tiek, kiek ji susijusi su Bolloré apeliaciniu skundu, o pastaroji įmonė prašė priteisti iš šios institucijos bylinėjimosi išlaidas. Todėl Komisija turi padengti
         minėtos įmonės bylinėjimosi išlaidas tiek Pirmosios instancijos teisme, tiek apeliacinėje instancijoje.
      
      153    Kadangi Koehler ir Divipa apeliacinių skundų pagrindai buvo atmesti, o Komisija prašė priteisti iš jų bylinėjimosi išlaidas, reikia priteisti iš šių
         įmonių bylinėjimosi išlaidas šioje instancijoje, susijusias su jų skundais.
      
      Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (trečioji kolegija) nusprendžia:
      1.      Panaikinti 2007 m. balandžio 26 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimą Bolloré ir kt. prieš Komisiją (T‑109/02, T‑118/02, T‑122/02, T‑125/02, T‑126/02, T‑128/02, T‑129/02, T‑132/02 ir T‑136/02), kiek jis susijęs su Bolloré SA.
      2.      Panaikinti 2001 m. gruodžio 20 d. Komisijos sprendimą 2004/337/EB, susijusį su EB sutarties 81 straipsnio ir EEE susitarimo
            53 straipsnio taikymo procedūra (byla COMP/E-1/36.212 – savaiminio kopijavimo popierius), kiek jis susijęs su Bolloré SA.
      3.      Atmesti apeliacinius skundus, pateiktus Papierfabrik August Koehler AG ir Distribuidora Vizcaína de Papeles SL.
      4.      Priteisti iš Europos Bendrijų Komisijos bylinėjimosi išlaidas tiek pirmojoje, tiek apeliacinėje (byla C‑327/07 P) instancijose.
      5.      Priteisti iš Papierfabrik August Koehler AG ir Dístribuidora Vizcaína de Papeles SL bylinėjimosi išlaidas atitinkamai bylose C‑322/07 P ir C‑338/07 P.
      Parašai.
      * Proceso kalbos: vokiečių, prancūzų ir ispanų.