CELEX: 62007CC0304
Language: pl
Date: 2008-07-10
Title: Opinia rzecznika generalnego Sharpston przedstawione w dniu 10 lipca 2008 r. # Directmedia Publishing GmbH przeciwko Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. # Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Bundesgerichtshof - Niemcy. # Dyrektywa 96/9/CE - Ochrona prawna baz danych - Prawo sui generis - Pojęcie "pobieranie danych. # Sprawa C-304/07.

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO 
      ELEANOR SHARPSTON
      przedstawiona w dniu 10 lipca 2008 r.(1)
      
      Sprawa C‑304/07
      Directmedia Publishing GmbH
      przeciwko
      Albrechts-Ludwigs-Universität Freiburg
      i prof. Ulrich Knoop
      Ochrona prawna baz danych – Dyrektywa 96/9/WE – Pojęcie „pobierania danych” zawarte w art. 7 ust. 2 lit. a) dyrektywy 96/9/WE1.        Bundesgerichtshof (Niemcy) zwraca się do Trybunału z pytaniem, czy przejęcie danych z bazy danych podlegającej ochronie zgodnie
         z art. 7 ust. 1 dyrektywy 96/6/WE (zwanej dalej „dyrektywą w sprawie ochrony baz danych”)(2) do innej bazy danych może stanowić pobranie w rozumieniu art. 7 ust. 2 lit. a) tej dyrektywy, nawet jeżeli dokonywane jest
         po zapoznaniu się z bazą danych i po indywidualnym rozważeniu tych danych, czy też pobieranie w rozumieniu tego przepisu oznacza
         jedynie proces (fizycznego) kopiowania danych.(3)
      
       Ramy prawne
       Dyrektywa w sprawie ochrony baz danych
      2.        Dyrektywa zawiera następujące motywy mające znaczenie dla niniejszej sprawy:
      
      „[...]
      7)      Sporządzanie bazy danych wymaga zaangażowania znacznych zasobów ludzkich, środków technicznych i finansowych, podczas gdy
         takie bazy danych mogą być kopiowane lub można mieć do nich dostęp, ponosząc tylko ułamkową część kosztu potrzebnego do ich
         niezależnego sporządzenia.
      
      8)      Nieuprawnione pobieranie danych i/lub wtórne ich wykorzystywanie stanowi działanie mogące mieć poważne gospodarcze i techniczne
         konsekwencje.
      
      9)      Bazy danych są istotnym narzędziem w rozwoju rynku informatycznego we Wspólnocie; narzędzie to będzie również używane w wielu
         innych dziedzinach.
      
      10)      We Wspólnocie i na całym świecie wykładniczy wzrost ilości informacji zbieranych i przetwarzanych rocznie we wszystkich sektorach
         handlu i przemysłu wymaga inwestycji we wszystkich państwach członkowskich w zaawansowane systemy przetwarzania informacji.
      
      11)      Obecnie istnieją znaczne dysproporcje w poziomie inwestycji w sektorze baz danych, zarówno między państwami członkowskimi,
         jak i między Wspólnotą a największymi producentami baz danych w państwach trzecich.
      
      12)      Takie inwestycje w nowoczesne systemy przechowywania i przetwarzania danych nie będą dokonywane we Wspólnocie, jeżeli nie
         wprowadzi się stabilnego oraz jednolitego, prawnego systemu ochrony praw twórców baz danych.
      
      [...]
      17)      Pojęcie »baza danych« należy rozumieć tak, aby obejmowało zbiory utworów literackich, artystycznych, muzycznych oraz zbiory
         innych materiałów, takich jak teksty, dźwięk, obrazy, liczby, fakty oraz dane; pojęcie to powinno obejmować zbiory niezależnych
         utworów, danych lub innych materiałów uporządkowanych systematycznie lub metodycznie, dostępnych pojedynczo [...].
      
      18)       [...] ochrona baz danych na mocy prawa sui generis jest bez uszczerbku dla istniejących praw w odniesieniu do ich zawartości,
         w szczególności w przypadku, gdy autor lub posiadacz praw pokrewnych, na podstawie niewyłącznej umowy, zezwala na włączenie
         do bazy danych niektórych swoich utworów lub przedmiotu, w stosunku do których służy mu prawo pokrewne, strona trzecia może
         te utwory lub przedmiot wykorzystać, pod warunkiem otrzymania wymaganej zgody autora lub posiadacza praw pokrewnych, bez odwołania
         się do prawa sui generis twórcy bazy danych, zakazującego takiego działania, pod warunkiem że te utwory lub przedmioty ani
         nie zostały pobrane z bazy danych, ani nie są w oparciu o bazę wtórnie wykorzystywane.
      
      [...]
      21)      Ochrona przewidziana w niniejszej dyrektywie dotyczy baz danych, w których utwory, dane lub inne materiały zostały zgromadzone
         systematycznie lub metodycznie; nie jest konieczne, aby materiały te fizycznie były przechowywane w sposób zorganizowany.
      
      [...]
      26)      Utwory chronione prawem autorskim i przedmioty chronione prawami pokrewnymi włączone do bazy danych pozostają pomimo to chronione
         odpowiednimi prawami wyłącznymi i nie mogą być włączone lub pobrane z bazy danych bez zezwolenia uprawnionego albo jego następców
         prawnych.
      
      27).      Prawo autorskie do tych utworów i prawa pokrewne przedmiotów, które zostały włączone do bazy danych, nie jest w żaden sposób
         naruszone istnieniem oddzielnego prawa do wyboru lub układu utworów oraz przedmiotów w bazie danych.
      
      [...]
      38)      Coraz częstsze korzystanie z technologii zapisu cyfrowego naraża producenta bazy danych na ryzyko elektronicznego kopiowania
         jej zawartości oraz zmiany układu danych bazy elektronicznie, bez jego zezwolenia, w celu sporządzenia bazy danych o identycznej
         zawartości, która jednakże nie narusza prawa autorskiego do układu bazy danych.
      
      39)      W uzupełnieniu do ochrony prawem autorskim oryginalnego wyboru lub zestawienia zawartości bazy danych niniejsza dyrektywa
         ma na celu zabezpieczenie pozycji producentów baz danych przed przywłaszczeniem rezultatów jego finansowych i zawodowych inwestycji,
         dokonanych w celu uzyskania i zgromadzenia zawartości bazy danych, poprzez ochronę całości lub istotnej części bazy danych
         przed niektórymi działaniami użytkownika lub konkurenta.
      
      [...]
      42)      Szczególne prawo zapobiegania nieuprawnionemu pobieraniu danych i/lub wtórnemu ich wykorzystaniu dotyczy tych czynności użytkownika,
         które wykraczają poza jego uzasadnione prawnie uprawnienia i w związku z tym szkodzą inwestycji; prawo zakazania pobierania
         danych i/lub wtórnego ich wykorzystania w całości lub istotnej części zawartości bazy danych dotyczy nie tylko produkcji pirackiego
         produktu konkurencyjnego, ale również każdego użytkownika, który poprzez swoje czynności powoduje znaczne szkody, szacowane
         jakościowo lub ilościowo, w inwestycji. 
      
      43)      W przypadku transmisji on‑line prawo do zakazania wtórnego wykorzystania danych nie zostaje wyczerpane ani w odniesieniu do
         bazy danych, ani w odniesieniu do materialnej kopii bazy danych lub jej części, sporządzonej przez adresata transmisji za
         zgodą uprawnionego.
      
      [...] 
      45)      Prawo zapobiegania nieuprawnionemu pobieraniu danych i/lub wtórnemu ich wykorzystaniu nie może w żaden sposób prowadzić do
         rozszerzenia ochrony prawa autorskiego na same fakty lub dane.
      
      [...] 
      48)       Cel niniejszej dyrektywy, którym jest zapewnienie właściwego i jednakowego poziomu ochrony baz danych jako środków do zabezpieczenia
         wynagrodzenia producenta bazy danych, różni się od celu dyrektywy […] 95/46/WE [(4)], […], która ma zapewniać swobodny obrót danymi osobowymi na podstawie zharmonizowanych zasad mających na celu ochronę podstawowych
         praw, mianowicie prawa do prywatności, które jest uznane przez art. 8 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych
         Wolności; przepisy niniejszej dyrektywy są bez uszczerbku dla przepisów ochrony danych.
      
      [...]”
      3.        Art. 1 ust. 1 definiuje zakres dyrektywy jako „ochronę prawną baz danych w każdej formie.”
      
      4.        „Baza danych” jest zdefiniowana w art. 1 ust. 2 tej dyrektywy jako „zbiór niezależnych utworów, danych lub innych materiałów
         uporządkowanych w sposób systematyczny lub metodyczny, indywidualnie dostępnych środkami elektronicznymi lub innymi sposobami”.
      
      5.        Art. 3 ust. 1 stanowi, że „bazy danych, które, z powodu wyboru lub uporządkowania ich zawartości, stanowią własną intelektualną
         twórczość autora, podlegają jako takie ochronie prawa autorskiego. Żadnych innych kryteriów nie stosuje się do określenia
         ich kwalifikowania się do tej ochrony”. 
      
      6.        Art. 7 dyrektywy ustanawia ochronę sui generis baz danych:
      
      „ 1. Państwa członkowskie ustanawiają dla producenta bazy danych, wymagającej jakościowej i/lub ilościowej istotnej inwestycji
         dla uzyskania weryfikacji lub prezentacji jej zawartości, prawo do ochrony przed pobieraniem danych i/lub wtórnym ich wykorzystaniem
         w całości lub w istotnej części, co do jakości i/lub ilości.
      
      2.     Do celów niniejszego rozdziału:
      a)      »pobieranie danych« oznacza stałe lub czasowe przeniesienie całej lub istotnej części zawartości bazy danych na inny nośnik
         danych, w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie;
      
      b)      »wtórne wykorzystanie« oznacza każdą formę publicznego udostępnienia całości lub istotnej części zawartości bazy danych, przez
         rozpowszechnianie kopii, przez najem, transmisję on-line lub w innej formie. Pierwsza sprzedaż kopii bazy danych we Wspólnocie
         przez uprawnionego lub za jego zgodą wyczerpuje prawo do kontrolowania dalszej odsprzedaży tej kopii we Wspólnocie.
      
      [...] 
      4.     Prawo przewidziane w ust. 1 stosuje się niezależnie od tego, czy określona baza danych kwalifikuje się do ochrony na podstawie
         prawa autorskiego lub innych praw. Ponadto prawo to stosuje się niezależnie od kwalifikowania się zawartości danej bazy danych
         do ochrony na podstawie prawa autorskiego lub innych praw. Ochrona baz danych na mocy prawa określonego w ust. 1 jest bez
         uszczerbku dla praw istniejących w odniesieniu do ich zawartości.
      
      5.     Niedozwolone jest powtarzające się i systematyczne pobieranie danych i/lub wtórne ich wykorzystanie w nieistotnej części,
         jeśli czynności te są sprzeczne z normalnym korzystaniem z tej bazy danych lub w sposób nieuzasadniony naruszają słuszne interesy
         producenta bazy danych”.
      
       Właściwe prawo krajowe
      7.        § 87a Urheberrechtsgesetz (niemieckiej ustawy o prawie autorskim zwanej dalej „UrhG”)(5) stanowi :
      
      „ 1.      Baza danych w rozumieniu niniejszej ustawy stanowi zbiór utworów, danych lub innych niezależnych elementów uporządkowanych
         systematycznie lub metodycznie, którego elementy są dostępne indywidualnie, bądź to drogą elektroniczną, bądź też w inny sposób
         oraz którego uzyskanie, weryfikacja lub prezentacja wymaga znacznych nakładów jakościowych lub ilościowych. Baza danych, której
         zawartość została zmieniona w sposób istotny jakościowo lub ilościowo, uznawana jest za nową bazę danych, pod warunkiem, że
         zmiana wiąże się z inwestycjami istotnymi jakościowo lub ilościowo. [tłumaczenie nieoficjalne, podobnie jak wszystkie cytaty
         z UrhG poniżej]
      
      2.      Producentem bazy danych w rozumieniu niniejszej ustawy jest podmiot, który dokonał inwestycji zdefiniowanych w ust. 1”
      8.        § 87b UrhG stanowi:
      
      1.      „Producentowi bazy danych przysługuje wyłączne prawo zwielokrotniania, rozpowszechniania lub publicznego udostępniania całej
         bazy danych, bądź też jej części istotnej jakościowo lub ilościowo. Powtarzające się lub systematyczne zwielokrotnianie, rozpowszechnianie
         lub publiczne udostępnianie całej bazy danych, bądź też jej części istotnej jakościowo lub ilościowo , uważać się będzie za
         tożsame ze zwielokrotnianiem, rozpowszechnianiem lub publicznym udostępnianiem całej bazy danych, bądź też jakościowo lub
         ilościowo istotnej jej części, pod warunkiem, że czynności te będą sprzeczne ze zwykłym korzystaniem z bazy danych lub w sposób
         nieuzasadniony będą naruszać słuszne interesy producenta bazy danych.
      
      [...]”(6)
      
       Okoliczności faktyczne oraz pytania prejudycjalne 
      9.        Ulrich Knoop jest profesorem zwyczajnym na wydziale germanistyki Albrecht – Ludwigs-Universität Freiburg (Uniwersytetu Alberta
         Ludwiga we Fryburgu, zwanym dalej „Uniwersytetem Fryburskim”). Prowadzi on projekt „Klassikerwortschatz” („Słownictwo klasyków”),
         w ramach którego opublikowano „Antologię fryburską” - zbiór wierszy z okresu 1720‑1933. 
      
      10.      W ramach projektu „Klassikerwortschatz” prof. Knopp sporządził listę tytułów wierszy, która została opublikowana w Internecie
         pod tytułem „Die 1100 wichtigsten Gedichte der deutschen Literatur zwischen 1730 und 1900” („1100 najważniejszych wierszy
         literatury niemieckiej w latach 1730–1900”)(7), która stanowiła podstawę antologii fryburskiej. Lista wymienia, w porządku odpowiadającym ilości wzmianek tych utworów(8), autora, tytuł, pierwszy wers oraz rok publikacji każdego z wierszy. 
      
      11.      Lista została oparta o wybór wierszy, którego dokonano w następujący sposób: z około 3000 opublikowanych antologii poezji
         wybrano 14. Zbiór uzupełniono zestawieniem bibliograficznym 50 antologii niemieckojęzycznych autorstwa Anneliese Dühmert pod
         tytułem „Von wem ist das Gedicht?” („Czyj to wiersz”?) Razem dzieła te wymieniały około 20 000 wierszy. Do umieszczenia na
         liście kwalifikowały się wiersze, które zostały przytoczone w co najmniej trzech antologiach lub wymienione co najmniej trzy
         razy w zbiorze bibliograficznym A. Dühmert. W celu dokonania tego statystycznego zestawienia ujednolicono tytuły oraz pierwsze
         wersy wierszy oraz sporządzono listę wszystkich tytułów wierszy. Wreszcie zostały ustalone dzieła, w których zostały one opublikowane
         oraz ustalono rok ich powstania.
      
      12.      Praca nad sporządzeniem listy, która została wykonana przez Klemensa Wolbera wraz ze współpracownikami pod ogólnym kierownictwem
         prof. Knoppa zajęła około dwa i pół roku. Koszty wynoszące ogółem 34 900  EUR poniósł Uniwersytet Fryburski.
      
      13.      Directmedia Publishing GmbH (zwana dalej „Directmedia”) rozpowszechnia wydaną w 2002 r. płytę CD‑ROM zatytułowaną „1000 Gedichte,
         die jeder haben muss” („1000 wierszy, które każdy mieć powinien”). Z wierszy zamieszczonych na tej płycie CD‑ROM, 876 pochodzi
         z okresu 1720‑1900, a z tego 856 wymienionych jest na liście tytułów wierszy w ramach projektu „Klassikerwortschatz”.
      
      14.      Przy wyborze wierszy na CD‑ROM, Directmedia kierowała się listą tytułów wierszy projektu „Klassikerwortschatz”. Wnikliwie
         przeanalizowała zbiór wierszy sporządzony przez prof. Knoppa, pominęła niektóre z przytoczonych tam wierszy, a dodała inne,
         kierując się własnym wyborem. Directmedia zaczerpnęła teksty wierszy z własnych zasobów cyfrowych.
      
      15.      Prof. Knopp oraz Uniwersytet Fryburski uznali, że Directmedia poprzez zwielokrotnianie i rozpowszechnianie wydanej przez siebie
         płyty CD‑ROM, narusza prawa autorskie prof. Knoppa jako twórcy antologii, jak również prawa pokrewne Uniwersytetu Fryburskiego
         jako producenta bazy danych. W związku z tym wnieśli o nakazanie Directmedia zaniechania zwielokrotniania i/lub rozpowszechniania
         płyty CD-ROM zatytułowanej „1000 Gedichte, die jeder haben muss”. Zażądali także naprawienia szkody przez Directmedia oraz
         nakazania jej udzielenia informacji i wydania w celu zniszczenia wszelkich kopii zbioru wierszy, znajdujących się w jej posiadaniu.
      
      16.      Jednakże Directmedia podniosła, że sama zebrała na swoją płytę CD‑ROM najpopularniejsze wiersze z okresu 1790‑1900. Przy wyborze
         skorzystała jedynie z listy tytułów wierszy projektu „Klassikerwortschatz” i to głównie jako pozycji bibliograficznej. Zastosowała
         dodatkowe kryteria wyboru takie jak na przykład wymienienie poszczególnych wierszy w leksykonach literackich. Co więcej, samodzielnie
         ustaliła daty powstania wierszy. Lista tytułów wierszy projektu „Klassikerwortschatz” nie jest jej zdaniem dziełem objętym
         ochroną prawa autorskiego z powodu braku działania twórczego przy wyborze i uporządkowanie materiału. Ponadto ten zbiór danych
         nie spełnia jako taki przesłanek bazy danych w rozumieniu § 87a UrhG.
      
      17.      Landgericht (sąd krajowy) uwzględnił skargę prof. Knoppa i Uniwersytetu Fryburskiego.
      
      18.      Apelacja Directmedia złożona do Oberlandesgericht nie została uwzględniona. Wniosła ona następnie skargę kasacyjną do Bundesgerichtshof.
      
      19.      Bundesgerichtshof w wyroku częściowym oddalił kasację odnoszącą się do wyroku uwzględniającego żądania prof. Knoppa.(9) Następnie przystąpił do rozstrzygnięcia kasacji dotyczącej wyroku uwzględniającego żądania Uniwersytetu Fryburskiego.
      
      20.      Uniwersytet Fryburski twierdzi, że Directmedia naruszyła jego prawa, jako producenta bazy danych na podstawie § 97 ust. 1
         i § 98 ust. 1(10) w związku z § 87a i §87b UrhG. Przepisy te zostały wprowadzone do UrhG w celu transpozycji dyrektywy w sprawie ochrony baz
         danych. W związku z tym sąd krajowy przyjmuje pogląd, że wynik kasacji Directmedia uzależniony jest od wykładni art. 7 ust. 2
         lit. a) tejże dyrektywy.
      
      21.      Sąd krajowy przyjmuje, że lista tytułów wierszy „Die 1100 wichtigsten Gedichte der deutschen Literatur zwischen 1730 und 1900”
         opublikowana na stronie internetowej stanowi bazę danych w rozumieniu art. 1 ust. 2 dyrektywy w sprawie ochrony baz danych.(11) Sąd krajowy uznaje również, że Uniwersytetowi Fryburskiemu przysługuje prawo do ochrony sui generis w odniesieniu do tej
         bazy danych, gdyż w celu uzyskania, weryfikacji i prezentacji jej zawartości dokonał on istotnej inwestycji.
      
      22.      Sąd krajowy stwierdza, że w ramach wyboru wierszy na swą płytę CD‑ROM Directmedia wykorzystywała w powtarzający się i systematyczny
         sposób istotne części danych zawartych w bazie danych Uniwersytetu Fryburskiego. Wybór wierszy w odniesieniu do okresu 1720‑1900
         odpowiada prawie całkowicie liście tytułów wierszy Uniwersytetu Fryburskiego: z 876 wierszy z tego okresu 856 (prawie 98%)
         jest już wymienionych w bazie danych Uniwersytetu Fryburskiego. Directmedia samodzielnie zdobyła same teksty wierszy, gdyż
         lista Uniwersytetu Fryburskiego zawierała jedynie ich tytuły.
      
      23.      Sąd krajowy zauważa, że zgodnie z ustaleniami sądu apelacyjnego, przy wyborze wierszy na swoją płytę CD‑ROM Directmedia wykorzystała
         listę tytułów wierszy Uniwersytetu Fryburskiego jedynie w charakterze przewodnika. Directmedia dokonała samodzielnie krytycznej
         oceny każdego z wierszy wybranych przez Uniwersytet Fryburski. W rezultacie pominęła niektóre wiersze wymienione na liście
         tytułów wierszy oraz dodała inne. W związku z tym powstaje pytanie, czy takie wykorzystanie zawartości bazy danych – dokonane
         po indywidualnej ocenie - może jednak stanowić pobranie w rozumieniu art. 7 ust. 2 lit. a) dyrektywy w sprawie ochrony baz
         danych. 
      
      24.      W literaturze reprezentowany jest pogląd, że producent bazy danych, na podstawie przysługującego mu prawa do ochrony sui generis,
         nie może zakazać wykorzystywania tejże bazy jako źródła informacji nawet jeśli w ten sposób stopniowo zostaną przejęte z tej
         bazy istotne części tych danych do innej bazy danych. Na prawo do ochrony można powołać się dopiero, gdy cała zawartość (lub
         jej istotna część) zostanie przejęta w sposób „fizyczny”, tzn. w drodze skopiowania na inny nośnik danych. Sąd krajowy znajduje
         podstawę dla takiego poglądu w motywach 38, 42, 45 oraz 48 dyrektywy, w samym brzmieniu art. 7 ust. 2 lit. a), w wyroku Trybunału
         w sprawie The British Horseracing Board, we własnym pojmowaniu celu i szczególnego przedmiotu prawa sui generis, w niektórych
         fragmentach opinii rzecznika generalnego Ch. Stix‑Hackl w sprawie Svenska Spel(12) oraz w interesie pewności prawnej. Niemniej jednak sąd krajowy zdaje sobie sprawę, że możliwa jest również inna wykładnia.
         
      
      25.      W związku z powyższym Bundesgerichtshof przedłożył do Trybunału następujące pytanie:
      
      „Czy przejęcie danych z chronionej bazy danych (zgodnie z art. 7 ust. 1 [dyrektywy 96/9]) do innej bazy danych może stanowić
         pobieranie danych w rozumieniu art. 7 ust. 2 lit. a) tej dyrektywy, jeżeli dokonywane jest na podstawie przeglądania tej bazy
         danych po indywidualnym rozważeniu, czy też pobieranie danych w rozumieniu tego przepisu oznacza proces (fizycznego) kopiowania
         pewnego zasobu danych?”
      
      26.      Uwagi na piśmie złożyli: Directmedia i Uniwersytet Fryburski, rząd włoski oraz Komisja.
      
      27.      Zasadniczo Directmedia podnosi, że „pobieranie” w rozumieniu art. 7 ust. 2 lit. a) dyrektywy wymaga fizycznego kopiowania
         bazy danych w sposób bezpośredni lub pośredni. Pobieranie nie występuje, jeśli baza danych wykorzystywana jest jedynie jako
         źródło informacji. Uniwersytet Fryburski (wspierany przez Republikę Włoską oraz Komisję) przyjmuje pogląd przeciwny i podnosi,
         że „pobieranie” w oparciu o wcześniejsze zapoznanie się z bazą danych oraz indywidualne rozważenie danych, nadal stanowi „pobieranie”.
      
      28.      Nie wniesiono o przeprowadzenie rozprawy i rozprawa nie została przeprowadzona.
      
       Ocena
      29.      Nie ma wątpliwości, że tworzenie bezpośredniej kopii całej lub istotnej części zawartości bazy danych z jednego nośnika danych
         na inny stanowi pobieranie.(13) Nie ma również wątpliwości, że prosty odczyt bazy danych bez żadnego przenoszenia danych nie stanowi pobierania.(14) Wykorzystywanie przez Directmedia bazy danych Uniwersytetu Fryburskiego wydaje się plasować gdzieś pomiędzy dwoma punktami
         tego spektrum.
      
      30.      Sąd krajowy zasadniczo przyjmuje pogląd, zgodnie z którym brzmienie art. 7 ust. 2 lit. a) dyrektywy, przedmiot, jak i cel
         prawa sui generis przemawiają za wąską wykładnią pojęcia „pobierania”, to znaczy, jako ograniczonego do „fizycznego” kopiowania
         całej lub istotnej części zawartości bazy danych na inny nośnik danych. W związku z tym przeanalizuję po kolei wspomniane
         trzy elementy.
      
       Brzmienie art. 7 ust. 2 lit. a) dyrektywy w sprawie ochrony baz danych
      31.      Art. 7 ust. 2 lit. a) dyrektywy definiuje „pobieranie danych" jako „stałe lub czasowe przeniesienie całej lub istotnej części
         zawartości bazy danych na inny nośnik danych, w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie.”
      
      32.      W wyroku w sprawie The British Horseracing Board Trybunał orzekł, że użycie wyrażeń takich jak „w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek
         formie” (w definicji pojęcia „pobierania”) oraz „każd[a] form[a] publicznego udostępnienia” (w definicji „wtórnego wykorzystania”)
         wskazuje, że ustawodawca wspólnotowy chciał nadać szerokie znaczenie tym pojęciom. Trybunał dodał, że „w świetle celu, jakiemu
         służy dyrektywa, pojęcia te należy interpretować jako odnoszące się do wszystkich czynności polegających odpowiednio na przywłaszczeniu
         i publicznym udostępnieniu – bez zgody podmiotu, który sporządził bazę danych – rezultatów dokonanej przez niego inwestycji,
         pozbawiając go w ten sposób dochodów mających pozwolić mu na amortyzację kosztów tej inwestycji.”(15)
      
      33.      Sąd krajowy twierdzi, że brzmienie to sugeruje, iż pobieranie nie występuje, gdy użytkownik, po zapoznaniu się z elektroniczna
         bazą danych, a następnie po indywidualnym rozpatrzeniu, spisuje dane z ekranu i przejmuje je do innej bazy danych. Zdaniem
         sądu krajowego „pobieranie” oznacza proces, w którym odbywa się „przeniesienie” danych zawartych w bazie danych na inny nośnik
         danych w ramach „czynności kopiowania”. Wykładnię tę potwierdza motyw 38, który stanowi, że: „coraz częstsze korzystanie z technologii
         zapisu cyfrowego naraża producenta bazy danych na ryzyko elektronicznego kopiowania jej zawartości oraz zmiany układu danych bazy elektronicznie, bez jego zezwolenia, w celu sporządzenia bazy danych o identycznej zawartości [...]”.(16)
      
      34.      Jak rozumiem, tym samym sąd krajowy ogranicza pojęcie „pobierania” w dwojaki sposób. Z jednej strony, wprowadza kryterium
         jakościowe, a mianowicie wysiłek intelektualny włożony przez osobę kopiującą informacje z bazy danych oraz uważa, że w przypadku
         spełnienia tego kryterium pobieranie nie występuje. Z drugiej strony, związuje pojęcie „pobierania” ze szczególną (ograniczoną)
         definicją „kopiowania” danych z bazy danych.
      
      35.      Żadne z tych ograniczeń nie jest przekonywujące. 
      
      36.      Po pierwsze, okoliczność, że art. 7 ust. 1 zakazuje pobierania „całości lub istotnej części”(17) zawartości bazy danych zakłada, że występuje przynajmniej pewien stopień wyboru i krytycznej oceny, choćby tylko dla określenia,
         które części pobrać. Podobnie (jak wskazał Uniwersytet Fryburski) zawarty w art. 7 ust. 5 zakaz „powtarzającego się i systematycznego
         pobierania danych i/lub wtórnego ich wykorzystania w nieistotnej części” zakłada pewne indywidualne rozważenie elementów,
         które mają być pobrane. Gdy użytkownik postanawia skopiować całą bazę danych za jednym razem, może to zostać dokonane po przeanalizowaniu
         całej zawartości oraz stwierdzeniu, iż należałoby pobrać całość. 
      
      37.      Jak słusznie zauważa Komisja, okoliczność, że Directmedia dokonała „krytycznej oceny” zawartości bazy danych Uniwersytetu
         Fryburskiego może być istotna dla określenia, czy płyta CD‑ROM firmy Directmedia stanowi (z kolei) wynik jej „własnej intelektualnej
         twórczości” w rozumieniu art. 3 ust. 1 dyrektywy lub czy stanowi wynik „jakościowej i/lub ilościowej, istotnej inwestycji”
         w rozumieniu art. 7 ust. 1, co mogłoby skutkować ochroną płyty CD‑ROM, odpowiednio na podstawie prawa autorskiego lub prawa
         sui generis. Niemniej jednak, nawet gdyby tak było, nie mogłoby to naruszać (wcześniejszego) prawa sui generis Uniwersytetu
         Fryburskiego. W tym kontekście Komisja powołuje się na analogię z art. 2 ust. 3 konwencji berneńskiej(18), który stanowi, że ochronie podlegają na równi z utworami oryginalnymi, „tłumaczenia, przystosowania, układy muzyczne oraz
         inne przeróbki dzieła literackiego lub artystycznego” bez uszczerbku dla praw autora dzieła oryginalnego.
      38.      Po drugie, nie jest dla mnie jasne, na jakiej podstawie sąd krajowy zamierza ograniczyć pojęcie „kopiowania” danych. Wydaje
         się, iż sugeruje, że kopiowanie zakłada (w przypadku elektronicznych baz danych) faktyczne elektroniczne kopiowanie danych,
         przypuszczalnie za pomocą operacji zbliżonych do funkcji : „kopiuj” i „wklej” w edytorze tekstów lub (w przypadku baz danych
         w wersji papierowej)(19) za pomocą powielania. Nie znajduję żadnej podstawy dla takiego ograniczenia w brzmieniu art. 7 ust. 2 lit. a) dyrektywy.
      
      39.      W wyroku w sprawie OPAP(20) Trybunał wskazał na kilka przesłanek przemawiających za tym, że prawodawca wspólnotowy zamierzał nadać samemu terminowi „baza
         danych”, zdefiniowanemu w dyrektywie, szeroki zakres, nieobciążony przez względy o charakterze formalnym, technicznym lub
         merytorycznym. Zaklasyfikowanie danego zbioru jako bazy danych wymaga, aby niezależne materiały tworzące ten zbiór były systematycznie
         lub metodycznie uporządkowane i indywidualnie dostępne w taki czy inny sposób.(21) Jak wyjaśnia motyw 21 dyrektywy nie jest konieczne, aby materiały te fizycznie były przechowywane w sposób zorganizowany.(22)
      
      40.      W związku z tym ograniczenie pojęcia „pobieranie” do procesu, za pomocą którego dane zawarte w bazie danych są przejmowane
         na inny nośnik danych poprzez „fizyczne” sporządzanie kopii (lub ich większej ilości), wydaje się zarówno niewłaściwe, jak
         i arbitralne. Kopiowanie dużej ilości danych zawartych w bazie danych indywidualnie poprzez odczyt danych na ekranie, a następnie
         ręczne wpisanie danych do innego nośnika danych, nie może w sposób wiarygodny być uznawane za mniej szkodliwe dla inwestycji
         poczynionych przez twórcę bazy danych niż elektroniczne skopiowanie tych elementów z oryginalnej bazy danych i wklejenie ich
         bezpośrednio do innego nośnika elektronicznego.
      
      41.      Co więcej, nie odczytuję motywu 38 dyrektywy jako potwierdzającego restryktywną wykładnię terminu „pobieranie”. Motyw ten
         mówi jedynie o szczególnym ryzyku na jakie narażony jest producent bazy danych, wiążącym się z elektronicznym kopiowaniem
         jego twórczości. Nie zakłada, że to jedyny szkodliwy sposób, w jaki kopiowane mogą być bazy danych. W istocie okoliczność,
         że ochrona na podstawie omawianej dyrektywy obejmuje również nie-elektroniczne bazy danych(23) zakłada, że może tak nie być. Jeśli użytkownik dokona odczytu bazy danych na ekranie, a następnie skopiuje pewną część jej
         zawartości do innej bazy danych poprzez ręczne wpisanie do niej informacji, dokona on jedynie – w nieco mniej bezpośredni
         sposób – czynności równoznacznej z „elektronicznym kopiowaniem oraz zmianą układu elektronicznie” zawartości bazy danych.
         Jak słusznie stwierdza Komisja znaczenie ma to, że systematyczne lub metodyczne uporządkowanie danych znajdujących się w oryginalnej
         bazie danych, jest następnie zwielokrotniane w pewien sposób na inny nośnik danych.
      
      42.      Pragnę dodać, że moim zdaniem motyw 43 również nie przemawia za wykładnią zasugerowaną przez sąd krajowy. Motyw 43 stanowi,
         że „w przypadku transmisji on‑line prawo do zakazania wtórnego wykorzystania danych nie zostaje wyczerpane ani w odniesieniu
         do bazy danych, ani w odniesieniu do materialnej kopii bazy danych lub jej części, sporządzonej przez adresata transmisji za zgodą uprawnionego”.(24) Moim zdaniem motyw ten wskazuje jedynie, że prawo sui generis nie zostaje wyczerpane, jedynie z tego względu, że dane były
         transmitowane on‑line. Odniesienie do „materialnej kopii bazy danych” wyjaśnia jedynie, że materialna kopia takiej bazy danych
         transmitowanych on‑line również nie może naruszać prawa sui generis przysługującego uprawnionemu. Wyrażenia „kopia materialna”
         nie odczytuję, jako ograniczającego ochronę sui generis do okoliczności, w których użytkownik pobiera kopię materialną bazy
         danych. 
      
      43.      Zgodnie z moją interpretacją, brzmienie art. 7 ust. 2 lit. a) dyrektywy oraz wspomnianych motywów przemawia raczej za szeroką
         wykładnią pojęcia „pobierania”.
      
      44.      Analiza przedmiotu i celu prawa sui generis przemawia za tym wnioskiem.
      
       Przedmiot prawa sui generis
      45.      Sąd krajowy słusznie zauważa, że prawo sui generis nie obejmuje swym zakresem informacji zapisanych w bazie danych.(25) Niemniej jednak Komisja prawidłowo podkreśla, że nie oznacza to, iż prawo sui generis związane jest z materialną bazą danych
         jako taką, a raczej chroni wynik inwestycji w metodyczną i systematyczną klasyfikację niezależnych danych jako dobra niematerialnego,
         bez względu na nośniki, za pomocą których jest udostępniana. Pod tym względem przypomina raczej tekst, który pozostaje taki
         sam, bez względu na to, czy został udostępniony za pomocą papierowego egzemplarza książki, książki w formie elektronicznej,
         publikacji w Internecie, projekcji na budynku, czy też za pomocą nośnika innego rodzaju. Bez względu na to, czy ktoś korzysta
         z kserokopiarki w celu sporządzenia kopii książki wydanej na papierze, kopiuje ją elektronicznie z książki elektronicznej
         lub z Internetu i wkleja do innego dokumentu, czy też sporządza fotografię projekcji i zamieszcza ją cyfrowo w nowym dokumencie,
         wciąż „kopiuje” tekst.
      
       Cel prawa sui generis
      46.      Cel stworzenia i ochrony prawa sui generis wyprowadzić można z preambuły dyrektywy. Podkreślono tam znaczne inwestycje w zasoby
         potrzebne do stworzenia baz danych (określonych jako „istotne narzędzie w rozwoju rynku informatycznego we Wspólnocie”) i przeciwstawiono
         to okoliczności, że bazy danych mogą być kopiowane lub można mieć do nich dostęp, ponosząc tylko ułamkową część kosztu potrzebnego
         do ich samodzielnego sporządzenia.(26) Stwierdzono, że nieuprawnione pobieranie danych i/lub wtórne ich wykorzystywanie może stanowić działanie mogące mieć poważne
         gospodarcze i techniczne konsekwencje.(27) Preambuła wspomina również wykładniczy wzrost ilości informacji zbieranych i przetwarzanych rocznie we wszystkich sektorach
         handlu i przemysłu we Wspólnocie i na całym świecie, który wymaga inwestycji we wszystkich państwach członkowskich w „zaawansowane
         systemy przetwarzania informacji”, jednakże zaznacza, że istnieją znaczne dysproporcje w poziomie inwestycji w sektorze baz
         danych, zarówno między państwami członkowskimi, jak i między Wspólnotą a największymi producentami baz danych w państwach
         trzecich.(28) Konieczne inwestycje nie będą dokonywane we Wspólnocie, „jeżeli nie wprowadzi się stabilnego oraz jednolitego, prawnego systemu
         ochrony praw twórców baz danych.”(29) W oparciu o motywy 9, 10 i 12 Trybunał dokonał wykładni celu dyrektywy w sprawie ochrony baz danych, którym jest „wspieranie i ochrona inwestycji w systemy »przechowywania« i »przetwarzania« danych [...].”(30)
      
      47.      Dyrektywa ma również na celu „zabezpieczenie pozycji producentów baz danych przed przywłaszczeniem rezultatów ich finansowych
         i zawodowych inwestycji, dokonanych w celu uzyskania i zgromadzenia zawartości bazy danych, poprzez ochronę całości lub istotnej
         części bazy danych przed niektórymi działaniami użytkownika lub konkurenta.” (31) Zatem celem prawa sui generis jest zapewnienie ochrony każdej inwestycji dokonanej w celu uzyskania, zweryfikowania lub przedstawienia
         zawartości bazy danych (co może polegać na zaangażowaniu zasobów finansowych i/lub wydatkowaniu czasu, wysiłku i energii)
         oraz zapewnienie producentowi bazy danych możliwości zapobiegania nieuprawnionemu pobieraniu danych i/lub wtórnemu ich wykorzystaniu
         w całości lub w istotnej części.(32)
      
      48.      Wyrok Trybunału w sprawie The British Horseracing Board dostarcza jasnych wskazówek, w jaki sposób należy odpowiedzieć na
         przedłożone pytanie. 
      
      49.      Po pierwsze, Trybunał orzekł, że pojęcia „pobierania” i „wtórnego wykorzystania” zawarte w art. 7 ust. 1 i 7 ust. 5 powinny
         być interpretowane w świetle celu prawa sui generis. Służy ono bowiem ochronie podmiotu, który sporządził bazę danych przed
         „ty[mi] czynności[ami] użytkownika, które wykraczają poza jego uzasadnione prawnie uprawnienia i w związku z tym szkodzą inwestycji”
         tego podmiotu.(33) Ponadto „prawo zakazania pobierania danych i/lub wtórnego ich wykorzystania w całości lub istotnej części zawartości bazy
         danych dotyczy nie tylko produkcji pirackiego produktu konkurencyjnego, ale również każdego użytkownika, który poprzez swoje
         czynności powoduje znaczne szkody [w inwestycji], szacowane jakościowo lub ilościowo”.(34) W oparciu o powyższe okoliczności Trybunał orzekł, że nie jest istotne dla oceny zasięgu ochrony zapewnionej przez prawo
         sui generis, że czynność pobierania lub wtórnego wykorzystania ma na celu sporządzenie konkurującej lub niekonkurującej z pierwotną
         bazą innej bazy danych, która ma identyczną lub inną od tej pierwotnej bazy wielkość, lub że czynność ta wchodzi w zakres
         innej działalności, aniżeli sporządzenie bazy danych.(35)
      
      50.      Po drugie, Trybunał podkreślił, że pojęcia „pobierania” i „wtórnego wykorzystania” nie mogą zostać zdefiniowane w sposób wyczerpujący
         jako bezpośrednie pobieranie i wtórne wykorzystywanie z oryginalnej bazy danych. W ten sposób twórca bazy danych pozostawałby
         bez ochrony przed niedozwolonym kopiowaniem z kopii bazy danych.(36) Trybunał doszedł do wniosku, że ze względu na to, iż czynności polegające na nieuprawnionym pobieraniu lub wtórnym wykorzystaniu
         przez podmiot trzeci zawartości bazy z innego źródła, aniżeli określona baza danych, tak samo jak bezpośrednie pobieranie
         lub wtórne wykorzystanie zawartości tej bazy szkodzą inwestycji podmiotu, który sporządził tę bazę, należy uznać, że pojęcia
         pobierania i wtórnego wykorzystania nie zakładają istnienia bezpośredniego dostępu do tej bazy danych.(37)
      
      51.      Podobnie wydaje mi się, że przepisanie zawartości bazy danych po dokonaniu jej odczytu na ekranie, a następnie włączenie do
         innej bazy danych, jest w stanie zaszkodzić inwestycjom producenta bazy danych, tak samo jak elektroniczne kopiowanie bazy
         danych lub jej powielanie. Analiza dokonana przez Trybunał w wyroku w sprawie The British Horseracing Board nie zakłada, że
         „pobieranie” powinno być ograniczone do tego drugiego sposobu kopiowania (części) bazy danych.
      
      52.      Również okoliczność, iż Trybunał orzekł, że ochrona zapewniona przez prawo sui generis dotyczy jedynie czynności pobierania
         i wtórnego wykorzystania, których definicja zawarta została w art. 7 ust. 2 dyrektywy, a nie obejmuje czynności polegających
         na przeszukiwaniu bazy danych, nie zakłada takiego ograniczenia. Zgoda podmiotu, który sporządził bazę danych, na przeszukiwanie
         tej bazy nie prowadzi bowiem do wyczerpania jego prawa sui generis. Trybunał orzekł, że ocena ta, w odniesieniu do pobierania,
         znajduje potwierdzenie w motywie 44 dyrektywy, zgodnie z którym stałe lub czasowe przeniesienie na inny nośnik całości lub
         istotnej części bazy danych wyświetlonej na ekranie wymaga upoważnienia przez uprawnionego.(38)
      
      53.      Wreszcie Trybunał wyjaśnił zakres art. 7 ust. 5 dyrektywy. Celem tego przepisu jest niedopuszczenie do powtarzającego się
         i systematycznego pobierania i wtórnego wykorzystania nieistotnych części zawartości bazy danych, które poprzez swe kumulatywne
         oddziaływanie – podobnie jak pobieranie lub wtórne wykorzystanie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 dyrektywy – poważnie szkodzą
         inwestycji dokonanej przez podmiot, który sporządził bazę danych.(39) Jeśli chodzi o „pobieranie” wyrażenie „czynności […] sprzeczne z normalnym korzystaniem z tej bazy lub w sposób uzasadniony
         naruszają[ce] słuszne interesy producenta bazy” dotyczy niedozwolonych zachowań, które poprzez kumulatywne oddziaływanie czynności
         pobierania skierowane są na odtworzenie całości lub istotnej części bazy danych chronionej przez prawo sui generis lub też
         które poprzez kumulatywne oddziaływanie czynności wtórnego wykorzystania skierowane są na publiczne udostępnienie całości
         lub istotnej części zawartości tej bazy i tym samym poważnie szkodzą inwestycji podmiotu, który sporządził tę bazę.(40)
      
      54.      W związku z powyższym, moim zdaniem, cel prawa sui generis, zgodnie z wykładnią Trybunału, nie przemawia za wykładnią restryktywną pojęcia „pobierania”. W istocie okoliczność, iż w sprawie The British Horseracing Board
         strona pozwana nie mogła „fizycznie” skopiować wszystkich danych do swojego własnego systemu elektronicznego, najwyraźniej
         nie odwiodła Trybunału od orzeczenia, że dokonywała „czynności pobierania i wtórnego wykorzystywania w rozumieniu art. 7 ust. 2
         dyrektywy”.(41)
      
      55.      Zatem wydaje się, że zasadniczą kwestią jest to, czy pobieranie (bez względu na to, w jaki sposób miało miejsce) ma wpływ
         na całość lub znaczną część zawartości bazy danych, a zatem szkodzi inwestycji poczynionej w celu stworzenia oryginalnej bazy
         danych. Ma to miejsce, jeśli proces kopiowania obejmuje nie tylko całość lub znaczną część samych danych, które zawarte były
         w bazie danych, ale również systematyczne lub metodyczne uporządkowanie ich w bazie danych. Moim zdaniem nieistotne jest,
         czy pobieranie to ma miejsce poprzez kopiowanie zawartości oryginalnej bazy danych, czy też poprzez zwielokrotnianie po uprzednim
         odczycie bazy danych na ekranie. 
      
      56.      Sąd krajowy sugeruje, że wymogowi pewności prawa lepiej służyłoby, jeśli (tak jak proponuje) „pobieranie” nie występowałoby
         w przypadku wykorzystywania bazy danych jedynie jako źródła informacji nawet jeśli to wykorzystywanie miałoby szczególnie
         szeroki zakres. Podnosi, że użytkownicy, którzy nie uzyskują danych bezpośrednio z samej bazy danych, ale ze źródeł pochodnych,
         często nie są w stanie stwierdzić, czy (a jeśli tak, to w jaki sposób) dane te zostały pobrane z chronionej bazy danych oraz,
         czy przejęte dane stanowią znaczną część bazy danych lub zostały uzyskane poprzez niedozwolone powtarzające się i systematyczne
         pobieranie.
      
      57.      Jak rozumiem, ochrona zasady pewności prawa jest tu wykorzystywana jako argument przeciwko tezie, że pośrednie kopiowanie
         baz danych stanowi naruszenie prawa sui generis. Argument ten, na pierwszy rzut oka, wydaje się dość przekonywujący. Niemniej
         jednak, Trybunał rozstrzygnął już w sposób dorozumiany, że względy pewności prawa niekoniecznie mają charakter rozstrzygający,
         jako że orzekł już, iż bezpośredni dostęp do oryginalnej bazy danych nie jest konieczny, aby wystąpiło niedozwolone „pobieranie”.
         Dlatego też, pośrednie kopiowanie chronionej bazy danych może w istocie naruszać prawo sui generis.(42)
      
      58.      W każdym razie z postanowienia odsyłającego wynika, że Directmedia w istocie skorzystała z bazy danych Uniwersytetu Fryburskiego
         w sposób bezpośredni. W związku z powyższym, w tym przypadku nie powstaje zagadnienie pośredniego dostępu do bazy danych. Oczywiście to raczej
         do sądu krajowego, a nie do Trybunału, należeć będzie rozstrzygnięcie, w oparciu o okoliczności faktyczne, czy wykorzystanie
         bazy danych Uniwersytetu Fryburskiego przez Directmedia stanowi pobieranie.
      
      59.      W związku z powyższym stwierdzam, że „pobieranie” w rozumieniu art. 7 ust. 2 lit. a) dyrektywy nie zakłada (fizycznego) kopiowania
         danych. Dla „pobierania” w rozumieniu art. 7 ust. 2 lit. a) dyrektywy nie jest istotne, czy przejęcie danych z bazy danych
         chronionej zgodnie z art. 7 ust. 1 dyrektywy do innej bazy danych ma miejsce po indywidualnym rozważeniu danych w następstwie
         zapoznania się z bazą danych.
      
       Wnioski
      60.      W oparciu o argumenty przytoczone powyżej uważam, że na pytanie przedłożone przez Bundesgerichtshof należy udzielić następującej
         odpowiedzi:
      
      –        „Pobieranie” w rozumieniu art. 7 ust. 2 lit. a) dyrektywy 96/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 1996 r.
         w sprawie ochrony prawnej baz danych nie zakłada (fizycznego) kopiowania danych; 
      
      –        Dla „pobierania” w rozumieniu art. 7 ust. 2 lit. a) dyrektywy, nie jest istotne, czy przejęcie danych z bazy danych chronionej
         zgodnie z art. 7 ust. 1 dyrektywy do innej bazy danych ma miejsce po indywidualnym rozważeniu danych w następstwie zapoznania
         się z bazą danych. 
      
      1 –	Język oryginału: angielski.
      
      2 –	Dyrektywa 96/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 1996 r. w sprawie ochrony prawnej baz danych (Dz.U. L 77,
         s. 20) 
      
      3 –	Trybunał po raz pierwszy orzekał w sprawie wykładni tej dyrektywy w wyrokach: z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawach C‑203/02
         The British Horseracing Board i in. Zb.Orz. s. I‑10415; C‑46/02 Fixtures Marketing przeciwko Veikkaus, Zb.Orz. s. I‑10365;
         C‑338/02 Fixtures Marketing przeciwko Svenska Spel, Zb.Orz. s. I‑10497 oraz C‑444/02 Fixtures Marketing przeciwko OPAP, Zb.Orz.
         s. I‑10549. Do ostatnich trzech spraw będę odnosić się indywidualnie poprzez nazwę strony pozwanej. Wyroki we wszystkich czterech
         sprawach zostały wydane w dniu 9 listopada 2004 r. Do Trybunału wpłynął wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
         w sprawie C‑215/07 Verlag Suchawe, dotyczący wykładni art. 7 ust. 1 i 5 oraz art. 9 dyrektywy, który następnie został jednak
         wycofany.
      
      4 –      Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie
         przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz.U. L 281, s. 31).
      
      5 –	Ustawa z dnia 9 września 1965 r. (BGBl I, s. 1273). 
      
      6 –      Tłumaczenie na język angielski, którego dokonało Międzynarodowe Biuro WIPO dostępne jest w Internecie pod adresem http://www.wipo.int/clea/docs_new/pdf/en/de/de080en.pdf.
      
      7 –	Dostępną w Internecie pod adresem http://www.klassikerwortschatz.uni-freiburg.de/Lyrik.htm
      
      8 –	Zob. punkt następny.
      
      9 –	W związku z tym prof. Knopp nie występuje jako strona w sprawie wniosku przedłożonego Trybunałowi Sprawiedliwości.
      
      10 –	§97 ust.1 stanowi, że strona poszkodowana może wnieść o zabezpieczenie roszczeń  przeciwko osobie, która dopuściła się
         naruszenia praw autorskich lub innych praw chronionych przez UrhG w drodze nakazu sądowego zaniechania działań oraz, gdy to
         właściwe, wnieść o naprawienie szkody lub o zwrot korzyści osiągniętych przez naruszyciela. § 98 ust. 1 przewiduje możliwość
         domagania się przez poszkodowanego zniszczenia wszystkich bezprawnych kopii znajdujących się w posiadaniu naruszyciela lub
         do niego należących.
      
      11 –	Postanowienie odsyłające przedstawia uzasadnienie tego wniosku Bundesgerichthof.
      
      12 –	Oba wyroki przywołano w przypisie 3.
      
      13 –	Zob. podobnie opinie rzecznika generalnego Ch. Stix‑Hackl z dnia 8 czerwca 2004 r. wydane w sprawach The British Horseracing
         Board i in., pkt 62‑70; Veikkaus, pkt 78‑86 oraz OPAP, pkt 84‑92, przywołanych w przypisie 3.
      
      14 –	Wyrok w sprawie The British Horseracing Board i in,. przywołany w przypisie 3, pkt 54 i 55.
      15 –	Ww. w przypisie 3 wyrok w sprawie The British Horseracing Board i in., pkt 51. Rzecznik generalny Ch. Stix‑Hackl w opinii
         wydanej w tej sprawie zasugerowała podobnie, że ze zwrotu „w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie” można wywnioskować,
         że ustawodawca wspólnotowy przyjął szerokie znaczenie za podstawę pojęcia „pobieranie” dodając, że „objęte jest zatem nie
         tylko przeniesienie na nośnik danych tego samego typu, lecz także innego typu. Także samo drukowanie wchodzi w ten sposób
         w zakres pojęcia „pobieranie” (w pkt 99 i 98) . Zobacz również jej opinie w ww. sprawach Veikkaus, pkt 113 i 114, Svenska
         Spel, w pkt. 94 i 95 oraz OPAP, w pkt. 119 i 120 (przywołanych w przypisie 3).
      
      16 –	Podkreślenie dodano.
      
      17 –	Podkreślenie dodano.
      
      18 –	Konwencja berneńska z dnia 9 września 1886 r. o ochronie dzieł literackich i artystycznych ze zmianami wprowadzonymi ostatnio
         w dniu 28 września 1979 r. 
      
      19 –	Motyw 14 dyrektywy stwierdza, że ochrona na mocy dyrektywy powinna objąć również nieelektroniczne bazy danych.
      
      20 –	Ww. w przypisie 3.
      
      21 –	Zob. również motyw 17 dyrektywy.
      
      22 –	Niemniej jednak przesłanka ta wymaga, by zbiór ten znajdował się na trwałym nośniku danych, bez względu na jego rodzaj,
         i obejmował rozwiązanie techniczne, takie jak system elektroniczny, elekromagnetyczny lub elektrooptyczny, zgodnie z motywem
         trzynastym tej dyrektywy, lub inną metodę, taką jak indeks, spis treści, plan lub inny szczególny sposób klasyfikacji, który
         pozwala na znalezienie każdego niezależnego elementu składającego się na ten zbiór; zob. ww. wyrok w sprawie OPAP, przywołany
         przypisie 3, pkt 20 i 30.
      
      23 –	Motyw 14.
      
      24 –	Podkreślenie dodano.
      
      25 –	Zobacz art. 7 ust. 4 dyrektywy, jak również motywy 18, 26 i 27 dyrektywy.
      
      26 –	Motywy 7 i 9 .
      
      27 –	Motyw 8.
      
      28 –	Motywy 10 i 11.
      
      29 –	Motyw 12.
      
      30 –	Ww. wyroki w sprawach The British Horseracing Board i in, pkt 30; Veikkaus, pkt 33 ; Svenska Spel, pkt 23 oraz OPAP, pkt 39,
         przywołane w przypisie 3 (podkreślenie dodano).
      
      31 –	Motyw 39.
      
      32 –	Motywy 40 i 41.
      
      33 –	W pkt. 45. Trybunał przywołał tam motyw 42. 
      
      34 –	Tamże, Trybunał odniósł się również (w pkt. 46) do motywu 48, który wyjaśnia, że prawo sui generis ma uzasadnienie gospodarcze ,
         jakim jest ochrona twórcy bazy danych i zagwarantowanie mu zwrotu inwestycji w  jej stworzenie i utrzymanie .
      
      35 –	Ww. wyrok w sprawie The British Horseracing Board, przywołany w przypisie 3, pkt 45‑47.
      
      36 –	Orzekł, że wykładnię tę potwierdza art. 7 ust. 2 lit. b) dyrektywy, zgodnie z którym pierwsza sprzedaż kopii bazy danych
         we Wspólnocie przez uprawnionego lub za jego zgodą wyczerpuje prawo do kontrolowania dalszej odsprzedaży, ale nie prawo do
         kontrolowania pobierania i wtórnego wykorzystywania zawartości tej kopii we Wspólnocie.
      
      37 –	Ww. wyrok w sprawie The British Horseracing Board, przywołany w przypisie 3 , pkt 52 i 53. 
      
      38 –	Ww. wyrok w sprawie The British Horseracing Board, przywołany w przypisie 3, pkt 54‑59.
      
      39 –	Zob. również opinie rzecznika generalnego Ch. Stix‑Hackl wydane w ww. sprawach The British Horseracing Board, pkt 34 ;
         Svenska Spel, pkt 121 oraz OPAP, pkt 146 (przywołane w przypisie 3).
      
      40 –	Ww. wyrok w sprawie The British Horseracing Board, przywołany w przypisie 3, pkt 86‑89.
      
      41 –	Ww. wyrok w sprawie The British Horseracing Board, przywołany w przypisie 3, pkt 63‑66. Postanowienie odsyłające w tej
         sprawie stwierdza, że dane dotyczące wyścigów konnych, które pozwany zamieścił na swojej stronie internetowej, a które pochodziły
         z bazy danych the British Horseracing Board (BHB) uzyskiwane były z gazet publikowanych w dniu poprzedzającym gonitwę oraz
         z nieprzetworzonych informacji dostarczonych przez osobę trzecią. Pozwany pobierał dane (pochodzące z bazy danych BHB) z tych
         dwóch źródeł, łącząc je we własny system elektroniczny. Następnie wtórnie wykorzystywał te dane poprzez ich publiczne udostępnienie
         na swojej stronie internetowej w celu umożliwienia swoim klientom dokonywania zakładów dotyczących gonitw.
      
      42 –	Ww. wyrok w sprawie The British Horseracing Board, przywołany w przypisie 3, pkt 52 i 53/ Zobacz pkt 51 powyżej.