CELEX: 62002CC0189
Language: cs
Date: 2004-07-08 00:00:00
Title: Stanovisko generálního advokáta - Tizzano - 8 července 2004. # Dansk Rørindustri A/S (C-189/02 P), Isoplus Fernwärmetechnik Vertriebsgesellschaft mbH a další (C-202/02 P), KE KELIT Kunststoffwerk GmbH (C-205/02 P), LR af 1998 A/S (C-206/02 P), Brugg Rohrsysteme GmbH (C-207/02 P), LR af 1998 (Deutschland) GmbH (C-208/02 P) a ABB Asea Brown Boveri Ltd (C-213/02 P) proti Komisi Evropských společenství. # Opravný prostředek - Hospodářská soutěž - Trubky dálkového vytápění (předizolované trubky) - Článek 85 odst. 1 Smlouvy o ES (nyní čl. 81 odst. 1 ES) - Kartelová dohoda - Bojkot - Pokuty - Pokyny o metodě stanovování pokut - Zákaz zpětné účinnosti - Legitimní očekávání - Legalita - Sdělení o spolupráci - Povinnost uvést odůvodnění. # Spojené věci C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P až C-208/02 P a C-213/02 P.

STANOVISKO GENERÁLNÍHO ADVOKÁTA
      ANTONIA TIZZANA
      přednesené dne 8. července 2004 (1)
      
      Věc C‑189/02 P
      Dansk Rørindustri A/S
      proti
      Komisi Evropských společenství
      Věc C‑202/02 P
      Isoplus Fernwärmetechnik Vertriebsgesellschaft mbH a další
      proti
      Komisi Evropských společenství
      Věc C‑205/02 P
      Ke-Kelit Kunststoffwerk GmbH
      proti
      Komisi Evropských společenství
      Věc C‑206/02 P
      LR AF 1998 A/S
      proti
      Komisi Evropských společenství
      Věc C‑207/02 P
      Brugg Rohrsysteme GmbH
      proti
      Komisi Evropských společenství
      Věc C‑208/02 P
      LR AF 1998 (Deutschland) GmbH
      proti
      Komisi Evropských společenství
      Věc C‑213/02 P
      ABB Asea Brown Boveri Ltd
      proti
      Komisi Evropských společenství
      „Hospodářská soutěž – Zákaz kartelových dohod – Trubky dálkového vytápění – Pokuty – Pokyny o metodě stanovování pokut – Legalita – Rovné zacházení – Proporcionalita – Zákaz zpětné účinnosti – Legitimní očekávání“
      Obsah
      I –   Právní rámec
      A –   Článek 81 ES a nařízení č. 17/62
      B –   Obecné pokyny o metodě stanovování pokut
      C –   Sdělení Komise o spolupráci podniků
      II – Skutečnosti a řízení
      A –   Skutkový základ sporů
      B –   Napadené rozhodnutí
      C –   Řízení před Soudem a napadené rozsudky
      D –   Řízení před Soudním dvorem
      III – Právní posouzení
      A –   K důvodům opravného prostředku týkajícím se metody výpočtu a úrovně pokut
      1.     K námitce protiprávnosti pokynů
      a)     K přípustnosti námitky
      b)     K meritorním důvodům námitky
      c)     K některým specifickým aspektům námitky
      2.     K důvodům opravného prostředku vycházejícím z porušení zásad proporcionality a rovného zacházení
      3.     K důvodům opravného prostředku vycházejícím z porušení zásad ochrany legitimního očekávání a zákazu zpětné účinnosti
      a)     K porušení ochrany legitimního očekávání
      b)     K porušení zásady zákazu zpětné účinnosti
      4.     K důvodům opravného prostředku vycházejícím z porušení práv obhajoby
      5.     K důvodům opravného prostředku vycházejícím z porušení povinnosti uvést odůvodnění při stanovení výše pokuty
      B –   Důvody opravného prostředku týkající se situace jednotlivých navrhovatelek
      1.     K důvodům opravného prostředku vycházejícím z nesprávného použití čl. 81 odst. 1 ES, pokud jde o účast podniku na kartelové
         dohodě
      
      2.     K důvodům opravného prostředku vycházejícím z nedostatečného zohlednění polehčujících a přitěžujících okolností
      3.     K důvodům opravného prostředku vycházejícím z porušení procesních pravidel
      IV – K nákladům řízení
      V –   Závěry1.     Projednávané věci se týkají opravných prostředků podaných společnostmi Dansk Rørindustri A/S, Isoplus Fernwärmetechnik Vertriebsgesellschaft
         mbH a další (dále jen „skupina Isoplus“), Ke‑Kelit Kunststoffwerk GmbH, LR AF 1998 A/S, Brugg Rohrsysteme GmbH, LR AF 1998
         GmbH, ABB Asea Brown Boveri Ltd proti rozsudkům Soudu prvního stupně ze dne 20. března 2002, Isoplus v. Komise, T‑9/99; Brugg
         Rohrsysteme v. Komise, T‑15/99; Lögstör Rör v. Komise, T‑16/99; Ke-Kelit v. Komise, T‑17/99; Dansk Rørindustri v. Komise,
         T‑21/99; LR AF 1998 v. Komise, T‑23/99 a ABB v. Komise, T‑31/99 (dále jen „napadené rozsudky“)(2), jimiž bylo potvrzeno rozhodnutí Komise 1999/60/ES ze dne 21. října 1998 „v řízení k uplatnění článku 85 Smlouvy o ES“ (dále
         jen „napadené rozhodnutí“)(3).
      
      I –    Právní rámec
      A –    Článek 81 ES a nařízení č. 17/62
      2.     Jak známo, článek 81 ES zakazuje „veškeré dohody mezi podniky, rozhodnutí sdružení podniků a jednání ve vzájemné shodě, které
         by mohly ovlivnit obchod mezi členskými státy a jejichž cílem nebo výsledkem je vyloučení, omezení nebo narušení hospodářské
         soutěže na společném trhu“.
      
      3.     Komise může sankcionovat takovéto chování uložením pokut podnikům, které se ho dopustily.
      4.     Článek 15 odst. 2 nařízení Rady č. 17/62 ze dne 6. února 1962 (dále jen „nařízení č. 17“)(4) stanoví:
      
      „Komise může podnikům nebo sdružením podniků uložit rozhodnutím pokuty ve výši od 1 000 do 1 000 000 zúčtovacích jednotek
         nebo v částce tuto výši přesahující, ale nepřesahující 10 % obratu dosaženého v předchozím účetním roce všemi podniky, které
         se na porušení podílely, a pokud úmyslně nebo z nedbalosti:
      
      a)      poruší čl. 85 odst. 1 a článek 86 Smlouvy, […]
      b)      […]
      Při stanovení výše pokuty se bere v úvahu závažnost a trvání daného porušení.“
      B –    Obecné pokyny o metodě stanovování pokut
      5.     Za účelem zajištění průhlednosti a nestrannosti svých rozhodnutí v této oblasti přijala Komise v roce 1998 pokyny o metodě
         stanovování pokut udělených podle čl. 15 odst. 2 nařízení č. 17 a čl. 65 odst. 5 Smlouvy o ESUO (dále jen „pokyny“)(5). 
      
      6.     Podle metody uvedené v pokynech je výše pokuty určena v podstatě řadou postupných kroků.
      7.     Komise nejprve stanoví základní částku pokuty „podle závažnosti a délky porušení“ (bod 1 pokynů). Co se týče prvního hlediska,
         dělí se porušení na „méně závažná, závažná a velmi závažná“(6) s ohledem na povahu, skutečný dopad na trh a velikost relevantního zeměpisného trhu. Pokud jde o délku trvání, rozdělují
         se na krátkodobá porušení (kratší než jeden rok), střednědobá porušení (od 1 do 5 let) a dlouhodobá porušení (delší než 5 let).
      
      8.     Po stanovení základní částky pokuty Komise posoudí, zda má být tato částka zvýšena z důvodu existence přitěžujících okolností(7) nebo snížena z důvodu existence polehčujících okolností(8).
      
      9.     Bod 5 písm. a) pokynů stanoví:
      „Je samozřejmé, že konečná částka vypočítaná podle této metody (základní částka zvýšená nebo snížená o příslušné procentní
         body) nemůže v žádném případě překročit 10 % celosvětového obratu podniků, jak je stanoveno v čl. 15 odst. 2 nařízení č. 17“.
      
      10.   Při dodržení meze 10 % může být takto vypočtená částka Komisí dále upravena ve smyslu čl. 5 písm. b) pokynů na základě posouzení
         „určit[ých] objektivní[ch] faktor[ů], např. zvláštní[ch] hospodářsk[ých] souvislost[í], jak[ých]koli hospodářsk[ých] nebo
         finanční[ch] výnos[ů], které získali účastníci porušení […], zvláštní povah[y] dotyčných podniků a jejich skutečn[é] možnost[i]
         zaplatit v určitých sociálních souvislostech“.
      
      C –    Sdělení Komise o spolupráci podniků
      11.   Za účelem podpoření spolupráce podniků s pracovníky Komise přijala Komise v roce 1996 „Sdělení o upuštění od stanovení peněžitých
         pokut nebo jejich snížení v kartelových věcech“ (dále jen „sdělení o spolupráci“)(9).
      
      12.   Účelem sdělení je vymezení „podmín[ek], za nichž podniky spolupracující s Komisí během jejího šetření ohledně kartelové dohody
         mohou být osvobozeny od pokuty nebo jim může být snížena její výše, kterou by jinak byly povinny zaplatit“ (bod 3) (neoficiální překlad).
      
      13.   Komise v tomto sdělení upřesňuje, že podnik, který chce dosáhnout příznivého zacházení stanoveného sdělením, musí „navázat
         styk s generálním ředitelstvím Komise pro hospodářskou soutěž“ (neoficiální překlad) prostřednictvím osoby pověřené k tomuto účelu samotným podnikem.
      
      14.   Při stanovení výše pokut je pak spolupracující jednání podniku posuzováno Komisí.
      15.   Spolupráce podniku může v praxi v závislosti na okamžiku, kdy nastala, a na její zvláštní užitečnosti pro pracovníky Komise
         vyústit (a) v upuštění od pokuty nebo ve velmi významné snížení její výše(10), (b) ve značné snížení výše pokuty(11) nebo (c) podstatné snížení výše pokuty(12).
      
      16.   Komise nicméně upřesňuje, že „spolupráce podniku je pouze jednou z mnoha skutečností, k nimž Komise při stanovení pokuty přihlíží“,
         a že použití ustanovení sdělení o spolupráci „neovlivňuje možnost […] snížit pokutu z jiných důvodů“ (neoficiální překlad).
      
      II – Skutečnosti a řízení
      A –    Skutkový základ sporů
      17.   V napadených rozsudcích(13) je skutkový rámec základu sporu popsán následovně:
      
      „1. [Žalobkyně jsou společnostmi působícími v odvětví dálkového vytápění].
      2. V systémech dálkového vytápění je voda ohřívaná v teplárně rozváděna prostřednictvím sítě podzemních trubek do vytápěných
         místností. Vzhledem k tomu, že teplota dopravované vody (nebo páry) je velmi vysoká, musí být trubky izolovány, aby byl zaručen
         bezpečný a účinný rozvod. Používané trubky jsou předizolované a k tomuto účelu se obvykle skládají z ocelové trubky potažené
         plastovou trubkou, mezi nimiž je vrstva izolační pěny.
      
      3. S trubkami pro dálkové vytápění se mezi členskými státy významně obchoduje. Největšími vnitrostátními trhy Evropské unie
         je Německo s 40 % celkové spotřeby Společenství a Dánsko s 20 %. Dánsko je s 50 % výrobní kapacity Evropské unie hlavním výrobním
         střediskem Unie a dodává do všech členských států, které využívají dálkového vytápění.
      
      4. Stížností ze dne 18. ledna 1995 oznámil švédský podnik Powerpipe AB Komisi, že si ostatní výrobci a dodavatelé trubek pro
         dálkové vytápění rozdělili v rámci kartelové dohody evropský trh a dohodli opatření, jejichž cílem je poškodit jeho činnost
         nebo ji omezit na švédský trh, nebo jej prostě a jednoduše dokonce z odvětví vytlačit“.
      
      B –    Napadené rozhodnutí
      18.   V návaznosti na stížnost Powerpipe AB zahájila Komise správní šetření, aby zjistila případné porušení čl. 85 odst. 1 Smlouvy
         o ES (nyní čl. 81 odst. 1 ES). Po ukončení tohoto šetření přijala Komise napadené rozhodnutí, kterým:
      
      –       konstatovala, že Dansk Rørindustri A/S, Henss/Isoplus Group, Pan-Isovit GmbH, Ke‑Kelit Kunststoffwerk GmbH, LR AF 1998 A/S,
         Brugg Rohrsysteme GmbH, LR AF 1998 GmbH, ABB Asea Brown Boveri Ltd, Sigma Tecnologie di Rivestimento Srl a Tarco Energi A/S
         porušily čl. 85 odst. 1 Smlouvy, když se podílely „na řadě dohod a jednání ve vzájemné shodě v odvětví předizolovaných trubek,
         k nimž došlo v listopadu nebo prosinci 1990 mezi čtyřmi dánskými výrobci a které byly poté rozšířeny na další vnitrostátní
         trhy a ke kterým se připojily Pan‑Isovit a Henss/Isoplus a které vedly na konci roku 1994 k uzavření všeobecné kartelové dohody
         pokrývající celý společný trh“ (čl. 1) (neoficiální překlad);
      
      –       uložila výše uvedeným podnikům, aby ukončily vytýkaná porušení a aby nečinily „při svých činnostech týkajících se předizolovaných
         trubek žádné dohody nebo jednání ve vzájemné shodě, které by mohly mít tentýž nebo podobný cíl nebo vliv jako toto porušení,
         včetně jakékoli výměny obchodních informací, která by jim mohla umožnit kontrolu dodržování případné mlčky učiněné nebo výslovné
         dohody o rozdělení trhu, stanovování cen nebo manipulování s nabídkami ve Společenství“ (čl. 2) (neoficiální překlad);
      
      –       a uložila:
      a) ABB Asea Brown Boveri Ltd pokutu ve výši 70 000 000 eur;
      b) Brugg Rohrsysteme GmbH pokutu ve výši 925 000 eur;
      c) Dansk Rørindustri A/S pokutu ve výši 1 475 000 eur;
      d) Henss/Isoplus Group pokutu ve výši 4 950 000 eur, k níž jsou společně a nerozdílně zavázány tyto podniky:
      –       HFB Holding für Fernwärmetechnik Beteiligungsgesellschaft mbH & CO. KG;
      –       HFB Holding für Fernwärmetechnik Beteiligungsgesellschaft mbH Verwaltungsgesellschaft;
      –       Isoplus Fernwärmetechnik Vertriebsgesellschaft mbH;
      –       Isoplus Fernwärmetechnik GmbH, Sondershausen;
      –       Isoplus Fernwärmetechnik Gesellschaft mbH-Stille Gesellschaft;
      –       Isoplus Fernwärmetechnik Ges. mbH, Hohenberg;
      e) Ke-Kelit Kunststoffwerk GmbH pokutu ve výši 360 000 eur;
      f) Oy KWH Tech AB pokutu ve výši 700 000 eur;
      g) Løgstør Rør A/S pokutu ve výši 8 900 000 eur;
      h) Pan-Isovit GmbH pokutu ve výši 1 500 000 eur;
      i) Sigma Tecnologie di rivestimento Srl pokutu ve výši 400 000 eur;
      j) Tarco Energi A/S pokutu ve výši 3 000 000 eur.
      19.   V odůvodnění napadeného rozhodnutí Komise konstatovala od konce roku 1990 existenci řady dohod a jednání ve vzájemné shodě,
         kterých se dopustily navrhovatelky a které jsou v rozporu s článkem 81 ES a jež byly původně omezeny pouze na dánský trh (dále
         jen „dánský kartel“) a poté rozšířeny na celý evropský trh (dále jen „evropský kartel“) s trubkami pro dálkové vytápění a jejichž
         cílem v podstatě bylo (a) rozdělit evropský trh mezi jednotlivé výrobce prostřednictvím systému kvót; (b) vyloučit jediného
         přímého konkurenta (Powerpipe AB), který se nepodílel na kartelové dohodě; (c) stanovovat ceny výrobků; (d) zadávat projekty
         dříve určeným výrobcům; (e) manipulovat nabídková řízení (bod 28 až 127 rozhodnutí).
      
      20.   Komise nadto zdůraznila, že dánský a evropský kartel představuje jedinou kartelovou dohodu, která sice začala v Dánsku, ale
         jejímž dlouhodobějším cílem bylo od počátku rozšířit kontrolu účastníků na celý evropský trh. Takovéto protisoutěžní jednání
         značně ovlivnilo obchod mezi členskými státy.
      
      21.   Co se týče důležitějšího aspektu, který je předmětem projednávaných věcí, tedy výpočtu výše pokut uložených společnostem,
         se Komise domnívala, že jednání výše uvedených podniků na evropském trhu s trubkami pro dálkové vytápění splňuje podmínky
         velmi závažného porušení čl. 81 odst. 1 ES a odůvodňuje uložení pokuty každému podniku, přičemž její základní paušální částka
         činí 20 milionů eur (bod 165 napadeného rozhodnutí).
      
      22.   Po stanovení základní částky pokuty pouze na základě závažnosti vytýkaného porušení přikročila Komise k posouzení specifické
         váhy, a tedy skutečného dopadu protiprávního jednání každého podniku na hospodářskou soutěž tak, aby (a) přizpůsobila výši
         pokuty na základě skutečné schopnosti původců porušení významně ohrozit hospodářskou soutěž a (b) zajistila, aby sankce měla
         dostatečně odrazující účinek.
      
      23.   Komise tak rozdělila podniky do čtyř kategorií podle jejich vlastní velikosti na relevantním trhu Společenství. Ke každé kategorii
         Komise přiřadila jednotlivé základní částky, rozdělené následovně: pro první skupinu, kterou tvořila ABB, byla stanovena základní
         paušální částka ve výši 20 milionů eur; pro druhou skupinu, kterou tvořila Lögstör, částka 10 milionů eur; pro třetí skupinu,
         kterou tvořily Tarco, Starpipe, Henss/Isoplus a Pan-Isovit, částka 5 milionů eur; pro čtvrtou skupinu, kterou tvořily Brugg,
         KWH, Ke-Kelit a Sigma, částka 1 milion eur.
      
      24.   Dále Komise stanovila pro všechny dotčené podniky výši pokuty, přičemž zohlednila (a) délku trvání účasti na kartelové dohodě
         a (b) případnou existenci polehčujících nebo přitěžujících okolností. V případě, že výše takto vypočtené pokuty překročila
         10 % celosvětového obratu dotčeného podniku, snížila Komise výši této pokuty tak, aby tuto mez nepřekračovala (bod 167 napadeného
         rozhodnutí).
      
      25.   Konečně Komise případně uplatnila snížení stanovené sdělením o spolupráci (bod 166 napadeného rozhodnutí).
      C –    Řízení před Soudem a napadené rozsudky
      26.   Žalobami došlými kanceláři Soudu mezi 18. a 25. lednem 1999 se společnosti Brugg Rohrsysteme, Lögstör Rör, Ke-Kelit Kunststoffwerk,
         Dansk Rørindustri, LR AF 1998, Sigma Tecnologie di Rivestimento, ABB Asea Brown Boveri, HFB Holding KG, HFB Holding GmbH,
         Isoplus Rosenheim, Isoplus Hohenberg a Isoplus GmbH domáhaly zrušení napadeného rozhodnutí nebo podpůrně snížení výše pokuty,
         která jim byla uložena Komisí.
      
      27.   Všechny uvedené společnosti vznesly námitky týkající se vlastní specifické situace. Všechny však z různého titulu s odvoláním
         na postup stanovení výše pokut uvedly předběžně řadu žalobních důvodů týkajících se: protiprávnosti pokynů, porušení zásad
         proporcionality a rovného zacházení, porušení zásad zákazu zpětné účinnosti a ochrany legitimního očekávání, porušení práv
         obhajoby žalobkyň a odůvodnění napadeného rozhodnutí.
      
      28.   Odpověď Soudu na tyto žalobní důvody shrnu dále, nejprve však upozorním na to, že podle Soudu je v projednávané věci nesporné,
         že Komise stanovila pokutu uloženou podnikům v souladu s obecnou metodou výpočtu výše pokut přijatou v pokynech.
      
      29.   K výše uvedenému připomínám, že Soud zkoumal především námitku protiprávnosti pokynů, kterou vznesly ve smyslu článku 241 ES
         některé žalobkyně.
      
      30.   Podle jejich názoru Komise v těchto pokynech stanovila tak vysoké základní částky pro výpočet pokut, že se zbavila posuzovací
         pravomoci, která jí byla svěřena článkem 15 nařízení č. 17 a jež jí umožňuje upravit tyto pokuty s ohledem na všechny relevantní
         faktory, včetně případných polehčujících okolností.
      
      31.   Přestože Soud v tomto ohledu uznal, že Komise přijala metodu výpočtu pokut, jež se neopírala v celém rozsahu o obrat dotyčných
         podniků, nicméně vyloučil, že by se Komise odchýlila od výkladu výše uvedeného článku 15. Podle jeho názoru totiž „Komise
         není povinna při stanovení výše pokut podle závažnosti a délky trvání dotčeného porušení provádět výpočet pokuty z částek
         založených na obratu dotyčných podniků ani zajistit v případě, že pokuty jsou ukládány několika podnikům podílejícím se na
         témže porušení, aby jí vypočtené konečné částky pokut pro dotyčné podniky vyjadřovaly veškeré rozdíly mezi nimi, pokud jde
         o jejich celkový obrat nebo jejich obrat na trhu dotyčného výrobku. V tomto ohledu je třeba připomenout ustálenou judikaturu,
         podle které závažnost porušení musí být zjištěna v závislosti na řadě faktorů, jako jsou konkrétní okolnosti případu, jeho
         kontext a odrazující účinek pokut, a to aniž by byl vytvořen závazný nebo taxativní výčet kritérií, jež musejí být nutně zohledněna
         […]. Z judikatury totiž vyplývá, že Komise může legitimně stanovit pokutu podle závažnosti porušení, aniž by musela zohledňovat
         různé obraty dotyčných podniků“(14).
      
      32.   Zadruhé Soud uvedl, že „na rozdíl od toho, co tvrdí žalobkyně, pokyny nezbavují Komisi posuzovací pravomoci, která jí byla
         svěřena nařízením č. 17. […] V tomto ohledu je třeba podotknout, že čl. 15 odst. 2 nařízení č. 17 stanovící, že Komise může
         uložit pokuty ve výši, která může být zvýšena až na 10 % obratu dosaženého v předchozím účetním roce všemi podniky, které
         se na porušení podílely, totiž vyžaduje, aby pokuta nakonec uložená podniku byla snížena v případě, že její výše překročí
         10 % jeho obratu bez ohledu na mezitímní výpočty zohledňující závažnost a délku trvání porušení. Článek 15 odst. 2 nařízení
         č. 17 tedy Komisi nezakazuje, aby se při výpočtu odvolávala na mezitímní částku, která překračuje 10 % obratu dotyčného podniku,
         za předpokladu, že konečná částka pokuty uložená témuž podniku nepřekročí tuto horní mez. Krom toho jdou pokyny týmž směrem,
         když stanoví, že ,konečný výsledek výpočtu výše pokuty podle tohoto schématu (základní částka upravená procentní sazbou danou
         přitěžujícími a polehčujícími okolnostmi) nemůže v žádném případě překročit 10 % celosvětového obratu podniků, jak je stanoveno
         v čl. 15 odst. 2 nařízení č. 17‘ [bod 5 písm. a]. V případě, kdy se Komise při výpočtu odvolává na mezitímní částku, která
         překračuje 10 % obratu dotyčného podniku, jí nelze vytýkat skutečnost, že určité faktory zohledněné v tomtéž výpočtu nemají
         vliv na konečnou výši pokuty vzhledem k tomu, že jde o důsledek zákazu nepřekračovat 10 % obratu dotyčného podniku stanoveného
         v čl. 15 odst. 2 nařízení č. 17“(15).
      
      33.   Soud rovněž vyloučil, že by Komise při stanovení pokut porušila zásady proporcionality a rovného zacházení.
      34.   V tomto ohledu Soud podotkl, že „[při stanovení výchozích bodů pro každou z kategorií] Komise v návaznosti na otázku položenou
         Soudem vysvětlila, že tyto výše odrážejí význam každého podniku v odvětví předizolovaných trubek s přihlédnutím k jeho velikosti
         a jeho váze ve srovnání s ABB a v souvislosti s kartelovou dohodou. Komise za tímto účelem zohlednila nejen obrat těchto podniků
         na dotyčném trhu, ale i poměrný význam, který účastníci kartelové dohody každému z nich přidělili […]. V této souvislosti
         je třeba mít za to, že s ohledem na všechny relevantní faktory zohledněné pro stanovení specifických výchozích bodů je rozdíl
         mezi výchozím bodem stanoveným jednak pro žalobkyn[ě] a jednak pro ABB objektivně odůvodněný. Vzhledem k tomu, že Komise není
         povinna zajistit, aby jí vypočtené konečné částky pokut pro dotyčné podniky vyjadřovaly veškeré rozdíly mezi nimi, pokud jde
         o jejich obrat, žalobkyně nem[ohou] vytýkat Komisi, že [jim] stanovila výchozí bod, který vedl k vyšší konečné výši pokuty
         vyjádřené v procentech jejich celkového obratu, než jaká byla uložena ABB“(16).
      
      35.   Soud pak zamítl rovněž žalobní důvod vycházející z porušení zásady zákazu zpětné účinnosti vznesený účastníky řízení v souvislosti
         s tím, že pokyny byly použity na chování podniků dříve, než tyto pokyny vstoupily v platnost.
      
      36.   Soud uznal, že tato zásada je jednak nedílnou součástí obecných zásad, u nichž musí vnitrostátní soudy zajistit jejich dodržování,
         a jednak vyžaduje, aby „sankce uložené podniku za porušení pravidel hospodářské soutěže odpovídaly sankcím, jež byly stanoveny
         v době, kdy k porušení došlo“(17).
      
      37.   Soud nicméně uvedl, že použití pokynů pro výpočet výše pokut nepředstavuje porušení zásady zákazu zpětné účinnosti, neboť
         uvedené pokyny nepřesahují právní rámec sankcí, jak je stanoven v článku 15 nařízení č. 17.
      
      38.   Podle tohoto článku musí Komise při stanovení výše pokuty v důsledku porušení pravidel hospodářské soutěže zohlednit závažnost
         spáchaného porušení, jakož i délku jeho trvání. Takto stanovená částka nesmí v žádném případě překročit 10 % obratu dosaženého
         v předchozím účetním roce všemi podniky, které se na porušení podílely.
      
      39.   Dotčené pokyny přitom rovněž Komisi ukládají, aby stanovila základní částku sankce podle závažnosti a délky trvání porušení.
         Krom toho stanoví, že takto vypočtená částka nesmí v žádném případě překročit 10 % celosvětového obratu podniků. Z toho podle
         názoru Soudu vyplývá, že „podle metody uvedené v pokynech se výpočet výše pokut provádí podle dvou kritérií uvedených v čl. 15
         odst. 2 nařízení č. 17, tedy závažnosti porušení a délky jeho trvání, přičemž je dodržována horní mez v závislosti na obratu
         každého podniku stanovená týmž ustanovením“(18).
      
      40.   Co se pak týče údajného porušení zásady ochrany legitimního očekávání, Soud podotkl, že „[p]okud jde o stanovení výše pokut
         z důvodu porušení pravidel hospodářské soutěže, je třeba uvést, že Komise vykonává své pravomoci v rámci určitého prostoru
         pro uvážení, který jí poskytlo nařízení č. 17. Podle ustálené judikatury přitom hospodářské subjekty nemohou spoléhat na zachování
         existující situace, která může být změněna v rámci posuzovací pravomoci orgánů Společenství. Komise může naopak v mezích uvedených
         v nařízení č. 17 zvýšit obecnou úroveň pokut, pokud je to nezbytné pro zajištění provádění politiky hospodářské soutěže Společenství.
         Z toho vyplývá, že podniky, vůči nimž se vede správní řízení, jež může vyústit v pokutu, nemohou nabýt legitimního očekávání,
         že Komise nepřekročí úroveň pokut používanou dříve“(19).
      
      41.   Dále s odvoláním na údajné porušení práv obhajoby žalobkyň Soud uvedl, že „[ve sdělení výhrad] Komise uvedla […] důvody, na
         jejichž základě usoudila, že dotčené porušení představuje velmi závažné porušení, jakož i skutečnosti, které představují přitěžující
         okolnosti, tedy manipulování nabídkových řízení, agresivní provádění kartelové dohody pro zajištění poslušnosti všech účastníků
         dohod a pro vyloučení jediného významného konkurenta, který nebyl její součástí, a pokračování porušení po šetření. V témže
         bodě Komise upřesnila, že při stanovení výše pokuty každému jednotlivému podniku zohlednila zejména roli, kterou každý [podnik]
         hrál v protisoutěžním jednání, veškeré podstatné rozdíly, pokud jde o délku jejich účasti, jejich význam v průmyslu dálkového
         vytápění, jejich obrat v odvětví dálkového vytápění, případně jejich celkový obrat k tomu, aby přihlédla k velikosti a hospodářské
         síle dotyčného podniku a zajistila dostatečně odrazující účinek, a konečně zohlednila všechny polehčující okolnosti […] Tímto
         způsobem Komise upřesnila […] skutkové a právní okolnosti, o něž zamýšlela opřít výpočet výše pokuty žalobkyn[ím] tak, aby
         bylo v tomto ohledu náležitě dodrženo právo t[ěchto] žalobky[ň] být vyslechnut[y]. Je třeba podotknout, že vzhledem k tomu,
         že Komise uvedla skutkové a právní okolnosti, o něž opře výpočet výše pokut, není povinna upřesnit způsob, kterým všechny
         okolnosti použije pro stanovení úrovně pokuty. Uvedení údajů ohledně úrovně zamýšlených pokut, dokud [není] podnikům dána
         možnost uplatnit jejich vyjádření k jim vytýkaným skutečnostem, by totiž znamenalo nepřiměřeně předjímat rozhodnutí Komise.
         Komise nebyla tedy povinna sdělovat dotyčným podnikům v průběhu správního řízení svůj úmysl použít novou metodu výpočtu pokut“(20).
      
      42.   Konečně Soud zamítl žalobní důvod vznesený některými žalobkyněmi, podle nějž Komise v napadeném rozhodnutí přiměřeně neodůvodnila
         metodu použitou při stanovení výše pokut.
      
      43.   Podle většiny žalobkyň totiž Komise nevysvětlila skutečnost, že pokuty byly stanoveny na základě základních částek vyjádřených
         v absolutních částkách bez ohledu na obrat podniků a překročily zákonnou povolenou horní mez.
      
      44.   Soud tuto námitku zamítl a uvedl, že napadené rozhodnutí obsahovalo „dostatečné a relevantní údaje posuzovaných faktorů zohledněných
         pro stanovení závažnosti a délky trvání porušení spáchaného žalobkyn[ěmi]“(21), a že tudíž nelze „vytýkat Komisi, že přesněji neodůvodnila úroveň výše základních částek a konečné částky pokuty uložené
         žalobkyn[ím]“(22).
      
      45.   Závěrem tohoto rozboru a po přezkoumání specifické situace jednotlivých žalobkyň Soud v napadených rozsudcích (a) v podstatě
         potvrdil posouzení porušení učiněné napadeným rozhodnutím Komise, (b) zrušil toto napadené rozhodnutí v části týkající se
         HFB Holding KG a HFB Holding GmbH(23), (c) snížil výši pokuty uložené Sigma Tecnologie di rivestimento(24) a ABB Asea Brown Boveri(25), (d) potvrdil napadené rozhodnutí ve zbývající části.
      
      D –    Řízení před Soudním dvorem
      46.   Opravnými prostředky došlými mezi 21. květnem a 7. červnem 2002 se společnosti Dansk Rørindustri A/S, Isoplus Fernwärmetechnik
         Vertriebsgesellschaft mbH, Ke‑Kelit Kunststoffwerk GmbH, LR AF 1998 A/S, Brugg Rohrsysteme GmbH, LR AF 1998 GmbH a ABB Asea
         Brown Boveri Ltd (dále společně jen „navrhovatelky“) v podstatě domáhaly, aby Soudní dvůr zrušil rozsudky Soudu prvního stupně
         a ukončil řízení nebo podpůrně zrušil rozsudky a vrátil věci Soudu nebo ještě podpůrněji snížil jim uložené pokuty, jakož
         i uložil Komisi náhradu nákladů řízení vynaložených v řízeních před Soudem a Soudním dvorem.
      
      47.   Komise navrhuje, aby Soudní dvůr zamítl opravné prostředky a uložil navrhovatelkám náhradu nákladů řízení.
      III – Právní posouzení
      48.   Rozbor opravných prostředků zahájím přezkoumáním důvodů opravného prostředku obecného charakteru, které vznesly všechny nebo
         některé navrhovatelky k metodě výpočtu pokut uplatňované Komisí (A), a poté přikročím ke specifickým důvodům opravného prostředku
         týkajícím se konkrétních situací jednotlivých navrhovatelek (B).
      
      A –    K důvodům opravného prostředku týkajícím se metody výpočtu a úrovně pokut
      49.   Tyto důvody přezkoumám ve stejném pořadí, jak jsou uvedeny výše.
      1.      K námitce protiprávnosti pokynů
      50.   Jak již bylo uvedeno, všechny navrhovatelky vznesly z různého titulu důvody opravného prostředku, které kritizují závěry Soudu,
         podle nichž metoda výpočtu pokut uplatněná Komisí neporušila ani zásady proporcionality nebo rovného zacházení, ani čl. 15
         odst. 2 nařízení č. 17.
      
      51.   Podle některých z nich se Soud zejména nesprávně domníval, že se Komise přijetím pokynů neodchýlila od právního rámce stanoveného
         v článku 15 nařízení č. 17, jak jej vykládá ustálená judikatura Soudního dvora, a že tímto Komise nepřekročila meze své posuzovací
         pravomoci.
      
      52.   Podle jejich mínění pokyny naopak podstatně změnily existující právo, aniž byla Komise k přijímání nových předpisů zmocněna
         Radou.
      
      53.   Z toho vyplývá, že se Soud dopustil nesprávného právního posouzení, když zamítl námitku protiprávnosti vznesenou vůči pokynům
         jako aktu, na kterém byl založen výpočet pokut v projednávaných věcech.
      
      a)      K přípustnosti námitky
      54.   Dříve než přikročím k meritorním důvodům opravného prostředku, je třeba položit si otázku, zda formálně nezávazný akt, jako
         jsou právě pokyny, může být předmětem námitky protiprávnosti ve smyslu článku 241 ES.
      
      55.   Jak známo, toto ustanovení uvádí možnost uplatnit v incidenčním řízení protiprávnost aktu pouze tehdy, „[d]otýká‑li se spor
         nařízení vydaného společně Evropským parlamentem a Radou nebo nařízení Rady, Komise nebo ECB“.
      
      56.   Soudní dvůr však vycházel z rozsudku Simmenthal(26), přičemž rozšířil rozsah působnosti námitky na všechny „akty orgánů, které mají obdobné účinky, byť nemají formu nařízení“,
         tedy obecně závazné akty, které právě z tohoto důvodu nemohou na základě článku 230 ES napadat přímo jednotlivci.
      
      57.   Soudní dvůr nicméně upřesnil, že musí existovat úzká spojitost mezi napadeným aktem a aktem, u kterého je v incidenčním řízení
         uplatňována protiprávnost. Tento posledně jmenovaný musí „být […] přímo nebo nepřímo použitelný na projednávaný případ, který
         je předmětem žaloby“(27) a musí existovat „přímá právní souvislost“ mezi jednotlivým rozhodnutím a obecným aktem(28).
      
      58.   Podle mého mínění pokyny tato kritéria splňují.
      59.   Je totiž nesporné, že pokyny jsou obecně závazné vzhledem k tomu, že se použijí na objektivně stanovené situace a mají právní
         účinky vůči kategoriím osob uvedeným obecným a abstraktním způsobem(29). Krom toho, ačkoli formálně nemají závaznou účinnost, stanovují zásady a pravidla, které se Komise zavázala použít pro účely
         výpočtu pokut podle čl. 15 odst. 2 nařízení č. 17. Judikatura Soudního dvora přitom měla možnost upřesnit, že v těchto případech
         se Komise nemůže libovolně odchýlit od pravidel, která si sama stanovila(30). Takováto pravidla, jejichž cílem je upřesnit kritéria, která určitý orgán zamýšlí použít při výkonu své posuzovací pravomoci,
         mohou tedy mít právní účinky.
      
      60.   Nelze ani namítnout, že pokyny mají čistě interní význam, a že tudíž nemohou mít právní účinky vůči třetím osobám.
      61.   Ze samotných pokynů totiž vyplývá, že Komise má povinnost řídit se při výpočtu pokut určitými kroky a zejména přiznat podnikům
         určité polehčující a přitěžující okolnosti. Této povinnosti musí odpovídat právo dotčených podniků na to, aby Komise jednala
         účinně a konkrétně v souladu s pokyny.
      
      62.   Takovýto závěr je zcela v souladu s judikaturou Společenství, která uznala, že pouze akty, které mají pro orgán čistě interní
         význam, nemohou mít právní účinky vůči třetím osobám. To však není případ aktů Komise, jako jsou „pravidla chování“(31) nebo „interní pokyny“(32), ve kterých odpovídají právě povinnostem služeb a zaměstnanců Komise práva členských států nebo hospodářských subjektů.
      
      63.   K výše uvedenému je ještě třeba poznamenat, že je zcela nesporné, jak právem uvedl Soud, že Komise při stanovování výše pokut
         věrně sledovala metody výpočtu stanovené v pokynech. Z toho vyplývá, že ačkoli pokyny formálně nepředstavují právní základ
         napadených rozhodnutí (tím jsou naopak články 3 a 15 nařízení č. 17), existuje přímá souvislost mezi nimi a obecně závazným
         aktem, který je předmětem incidenční námitky.
      
      64.   Soudím tudíž, že námitka protiprávnosti je přípustná.
      b)      K meritorním důvodům námitky
      65.   Nyní se dostávám k meritorním důvodům této námitky, přičemž ještě jednou připomínám, že podle některých navrhovatelek neumožňuje
         nová metoda výpočtu zavedená pokyny řádné „osobní upravení“ sankce v závislosti na všech relevantních faktorech a okolnostech,
         neboť se zakládá na paušálních částkách stanovených bez ohledu na obrat dotyčných podniků a naopak umožňuje Komisi překročit
         při výpočtu pokuty mez 10 %. Zvláště již Komisi neumožňuje přiměřeně zohlednit velikost podniků a roli, kterou každý z podniků
         hrál v rámci kartelové dohody.
      
      66.   V tomto ohledu musím především podotknout, že ani článek 15 nařízení č. 17, ani judikatura Soudního dvora neukládají Komisi
         používat při postupu stanovení výše pokut specifické metody výpočtu. Jak jsem již objasnil výše, článek 15 nařízení č. 17
         stanoví krom některých kritérií pro posuzování porušení pouze horní mez pro vyměření výše pokuty.
      
      67.   Jde tudíž o to stanovit, zda se pokyny nachází v těchto mezích, pokud vymezují širokou sankční pravomoc, kterou Komise v dané
         oblasti disponuje.
      
      68.   V tomto ohledu se shoduji se Soudem na skutečnosti, že i po přijetí pokynů se výpočet pokut nadále provádí výslovně v závislosti
         na jediných dvou kritériích uvedených v článku 15 nařízení č. 17, tedy na závažnosti a délce trvání porušení, a nadále podléhá,
         pokud jde o konečnou částku, horní mezi 10 % celkového obratu stanovené týmž ustanovením [odst. 5 písm. a)].
      
      69.   Co se týče prvního aspektu, opět souhlasím se Soudem, že podle ustálené judikatury má Komise dostatečně široký prostor pro
         uvážení, pokud jde o volbu faktorů, ke kterým je třeba přihlédnout pro účely používání výše uvedených kritérií. Jak Soudní
         dvůr rozhodl, „závažnost porušení musí být zjištěna v závislosti na řadě faktorů, jako jsou zejména konkrétní okolnosti případu,
         jeho kontext a odrazující účinek pokut, a to aniž by byl vytvořen závazný nebo taxativní výčet kritérií, jež musejí být nutně zohledněna“(33). Tato řada posuzovaných faktorů porušení může zahrnovat množství a hodnotu výrobků, kterých se týkalo spáchané porušení,
         velikost a hospodářskou sílu podniků, které se porušení dopustily, a vliv, který mohou uplatňovat na trhu, chování každého
         podniku, roli, kterou měl každý z nich při spáchání porušení, zisk, kterého dosáhl z tohoto protisoutěžního jednání, hospodářské
         a právní souvislosti, v nichž došlo k porušení atd(34).
      
      70.   Zvláště pokud se jedná o zohlednění obratu podniku, Soudní dvůr v zásadním rozsudku Musique Diffusion française, který obsáhle
         uváděly jak navrhovatelky, tak Komise, upřesnil, že „za účelem stanovení pokuty je možné rovněž přihlédnout jak k celkovému
         obratu podniku […] tak k části tohoto obratu, jehož bylo dosaženo zbožím, které je předmětem porušení“, aniž „jednomu nebo druhému z těchto obratů lze přikládat přílišný význam ve srovnání s ostatními posuzovanými faktory“(35).
      
      71.   Obrat, přestože je užitečným a relevantním údajem o hospodářské síle podniku (celkový obrat), jakož i o dopadu jeho jednání
         na hospodářskou soutěž (obrat na relevantním trhu), totiž představuje v řadě posuzovaných faktorů, které má Komise k dispozici,
         „pouze“ jeden faktor z mnoha.
      
      72.   Jak právem uvádí Soud a Komise, pokyny každopádně nebrání tomu, aby byl v různých fázích výpočtu pokuty zohledněn rovněž celkový
         obrat nebo obrat dosažený na relevantním trhu. Pokyny zvláště stanoví, že v případě porušení, které se týká několika podniků,
         „mohlo by v některých případech být nezbytné zvážit částky […], aby se brala v úvahu specifická váha, a tedy skutečný dopad
         chování představujícího porušení každého podniku na hospodářskou soutěž, zejména pokud existuje značný nepoměr ve velikosti
         podniků, které se dopustily porušení stejného typu“ (bod 1 část A šestý odstavec).
      
      73.   Jinými slovy, ačkoli pokyny nestanoví při výpočtu základní částky nebo později při stanovení pokuty systematické zohlednění
         obratu dotyčných podniků(36), není tento faktor z výpočtu a priori zcela vyloučen. To ostatně potvrzuje právě rozhodnutí Komise v projednávaných věcech, kterým rozdělila navrhovatelky do čtyř
         skupin podle jejich velikosti a v souladu s tím rozlišila základní částky.
      
      74.   Nelze tedy říci, jak tvrdí navrhovatelky, že se výpočet pokut metodou upravenou v pokynech omezí na předem určený čistě aritmetický
         výpočet. Krom toho, co jsem právě uvedl s ohledem na obrat a zvláště na možnost zvážit úroveň výše pokut v závislosti na velikosti
         dotyčných podniků, je třeba uvést, že pokyny tím, že zvažují řadu přitěžujících a polehčujících okolností, jakož i případné
         zohlednění „určitých objektivních faktorů, např. zvláštních hospodářských souvislostí, jakýchkoli hospodářských nebo finančních
         výnosů, které získali účastníci porušení […], zvláštní vlastnosti dotyčných podniků […]“ [bod 5 písm. b)], výslovně stanoví,
         že výše pokuty je stanovena, jak vyžaduje ustálená judikatura, s přihlédnutím jak ke zvláštním okolnostem projednávaného případu,
         tak i souvislostem, v nichž bylo porušení spácháno(37).
      
      75.   Pokyny tudíž obsahují různé pružné prvky, které umožňují Komisi výkon její posuzovací pravomoci v souladu s ustanoveními článku 15
         nařízení č. 17, jak byla vyložena judikaturou.
      
      76.   Co se pak týče překročení meze 10 % při mezitímních výpočtech a údajných protiprávních důsledků z toho plynoucích, nedomnívám
         se, že tato možnost výslovně nebo mlčky vyplývá z textu pokynů. Ty se totiž omezují na uvedení horní meze stanovené nařízením
         č. 17 a v bodě 5 písm. a) upřesňují, že „[j]e samozřejmé, že konečná částka vypočítaná podle této metody (základní částka zvýšená nebo snížená o příslušné procentní body) nemůže
         v žádném případě překročit 10 % celosvětového obratu podniků“(38). Jinými slovy, ohledně otázky překročení této horní meze pokyny k ustanovením nařízení č. 17 nic nedodávají a nic jim neubírají.
      
      77.   Z tohoto hlediska tudíž nevidím žádný důvod k tomu, abych se odchýlil od závěrů Soudu, pokud jde o legalitu pokynů, i když
         tuto záležitost ještě nelze považovat za uzavřenou, jak dále uvidíme při přezkoumání důvodů opravného prostředku vycházejících
         z porušení zásad proporcionality a rovného zacházení.
      
      c)      K některým specifickým aspektům námitky
      78.   Nejprve je však namístě uvést další dva důvody opravného prostředku týkající se specifických ustanovení pokynů, které vznesla
         skupina Isoplus.
      
      79.   Navrhovatelky zaprvé uplatňují, že pokyny stanovením možnosti „zvýšit pokutu, aby se překročila částka zisku nezákonně nabytého
         na základě porušení“ (bod 2 pátá odrážka), zavádějí nové přitěžující okolnosti v rozporu s článkem 15 nařízení č. 17. Zároveň
         je toto ustanovení vystaveno nebezpečí dvojího zohlednění téže okolnosti, neboť podle schématu stanoveného pokyny je k ziskům
         nabytým na základě porušení právních předpisů o hospodářské soutěži již přihlédnuto při stanovení závažnosti porušení.
      
      80.   Zdá se mi však, že rozbor učiněný v tomto ohledu Soudem je zcela přijatelný(39). Jak totiž vyplývá z judikatury uvedené Soudem, zisky, kterých podniky dosahují na základě porušení právních předpisů o hospodářské
         soutěži, patří k faktorům, ke kterým Komise může přihlédnout nejen při posuzování závažnosti porušení, ale rovněž aby zajistila
         dostatečně odrazující účinek pokuty, zvláště když se jako v projednávané věci odvolává na chování zvláště poškozující fungování
         jednotného trhu. Zabránit tomu, aby původci porušení na jeho základě dosahovali zisku, považuji ostatně za jeden z hlavních
         cílů všech sankčních systémů.
      
      81.   Zdá se mi tedy, že ani text nařízení č. 17, ani judikatura Společenství nebrání tomu, aby Komise mohla při výkonu rozsáhlé
         posuzovací pravomoci, která jí byla přiznána i Soudním dvorem, považovat za nezbytné zvýšit základní částku, aby lépe zohlednila
         zisk dosažený na základě protisoutěžního jednání (a tudíž pokud základní částka výpočtu dostatečně neodráží takový zisk) za
         podmínky, že, jak správně upřesňují pokyny, „je objektivně možné tuto částku odhadnout“(40).
      
      82.   Zadruhé tytéž navrhovatelky uplatňují, že pokyny jsou protiprávní, neboť v bodě 2 druhé odrážce ukládají podniku pod pohrůžkou
         zpřísnění pokuty spolupracovat proti jeho vůli s Komisí, a to i tak, že vypovídá sám proti sobě.
      
      83.   To podle jejich názoru představuje porušení práva obhajoby a zvláště práva nevypovídat proti sobě, které uznal v oblasti práva
         hospodářské soutěže Soudní dvůr ve známém rozsudku Orkem(41).
      
      84.   V tomto ohledu však musím především připomenout, že tentýž bod 2 pokynů upřesňuje, že Komise může uložit zvýšení základní
         částky pokuty z důvodů přitěžujících okolností, jako například „[…] odmítnutí spolupracovat s Komisí nebo snahy zabraňovat
         Komisi v provádění šetření“.
      
      85.   Krom toho nařízení č. 17 svěřuje Komisi rozsáhlé vyšetřovací pravomoci v rámci řízení, jehož cílem je zjistit porušení pravidel
         Smlouvy v oblasti hospodářské soutěže. Jeho článek 11 totiž opravňuje Komisi, aby podniku uložila předat jí všechny potřebné
         informace, pokud jde o podniku známé skutečnosti, a případně ji informovat o dokumentech v jejím vlastnictví, pokud jsou užitečné
         pro zjištění, že se tentýž podnik nebo jiný podnik dopustil protisoutěžního chování.
      
      86.   Je totiž pravda, že v uvedeném rozsudku Orkem Soudní dvůr stanovil, že uvedené přezkoumávací a vyšetřovací pravomoci nelze
         vykládat v tom smyslu, že ohrožují práva obhajoby přiznané podniku. Zejména „Komise nemůže […] uložit podniku povinnost podat
         odpovědi vedoucí k tomu, že podnik přizná existenci porušení, které musí naopak prokázat Komise“(42).
      
      87.   To však podle mého názoru není případ bodu 2 pokynů. Naopak soudím, že jeho přesný význam je zcela v souladu jak s ustanoveními
         nařízení č. 17, tak se smyslem a dosahem judikatury Orkem.
      
      88.   Pokyny totiž podniku nijak neukládají vypovídat proti sobě nebo podávat důkazy o vlastní vině, pouze upřesňují, že pokuta
         bude zpřísněna v případě, že podnik odmítne „spolupracovat“ s pracovníky Komise nebo svým jednáním bude zabraňovat šetření.
      
      89.   To je ostatně i stanovisko, které zaujal Soudní dvůr ve věci Metsä-Serla Sales Oy z roku 2000(43), právem uvedené Soudem, v níž se upřesňuje, že „podniku, který zpochybňuje stanovisko Komise a poskytne pouze spolupráci,
         k níž je povinen podle nařízení č. 17, nebude z tohoto důvodu uložena vyšší pokuta“(44).
      
      90.   Domnívám se tudíž, že rovněž oba tyto důvody opravného prostředku musí být zamítnuty.
      2.      K důvodům opravného prostředku vycházejícím z porušení zásad proporcionality a rovného zacházení
      91.   Většina navrhovatelek rozvíjí obecný důvod opravného prostředku týkajícího se pokynů a kritizuje rozsudek Soudu i proto, že
         nekonstatoval existenci porušení zásad proporcionality a rovného zacházení.
      
      92.   Z tohoto hlediska navrhovatelky napadají mechanickou metodu výpočtu použitou v projednávané věci Komisí, která zabránila účinnému
         zohlednění individuálních faktorů a okolností, které charakterizovaly situaci každého podniku v rámci kartelové dohody.
      
      93.   Konkrétně vzhledem k tomu, že se tato metoda zakládá na paušálních částkách, brání dostatečnému zohlednění obratu podniků
         a zejména obratu na relevantním trhu, přestože jeho posouzení mělo pro zajištění dodržování zásady proporcionality vždy zvláštní
         význam v judikatuře Soudního dvora, stejně jako v rozhodovací praxi Komise.
      
      94.   Z této judikatury totiž vyplývá, že základní částka pokuty musí být vypočítávána s ohledem na obrat jednotlivého podniku,
         aby odrazila jeho velikost a hospodářskou sílu, a tedy vliv, který mohl uplatňovat na trhu. Jedná se tedy o výpočet směřující
         k „osobnímu upravení“ pokuty vzhledem k jednotlivým podnikům a k jejímu „přizpůsobení“ vzhledem k dalším dotčeným podnikům.
      
      95.   Podle navrhovatelek naproti tomu metoda uplatňovaná Komisí neumožňuje správně provádět toto „osobní upravení“ sankce. Konkrétně,
         kdykoli Komise při výpočtu dosáhne nebo překročí horní mez 10 % obratu, je jakákoli úprava výpočtu (v závislosti na délce
         trvání porušení, polehčujících okolnostech atd.) prováděná nad touto mezí zcela teoretická; neměla by totiž žádný vliv na
         konečnou částku pokuty, neboť konečná částka pokuty musí být nakonec vrácena pod uvedenou hranici. To je v rozporu s judikaturou
         Soudního dvora (konkrétně s rozsudkem Musique Diffusion française(45)), podle níž je třeba stanovit výši pokuty s přihlédnutím ke všem relevantním faktorům.
      
      96.   Konečně některé navrhovatelky uplatňují, že Komise tím, že použila jako základní částku paušální částku stanovenou bez ohledu
         na obrat dotyčných podniků a v některých případech stanovenou již na začátku výpočtu na úrovni vyšší než je 10 % obratu, dopustila
         se diskriminace vůči malým a středním podnikům tím, že jim uložila příliš vysoké pokuty vzhledem k jejich hospodářské váze.
         Vytýkají tedy, že jejich pokuty jsou relativně přísnější než pokuta uložená ABB, tedy většímu podniku, jakož i vedoucímu kartelové
         dohody, což zakládá neodůvodněné diskriminační zacházení.
      
      97.   V tomto bodě považuji za nezbytné ihned úvodem upřesnit, že posouzení přiměřenosti pokuty, pokud jde o závažnost a délku trvání
         porušení, spadá do pravomoci i meritorního soudního přezkumu svěřeného Soudu článkem 17 nařízení č. 17. Pouze Soud má tedy
         pravomoc přezkoumat způsob, kterým Komise posuzovala případ od případu závažnost a délku trvání protiprávního chování(46).
      
      98.   V rámci opravného prostředku může přezkum Soudního dvora spočívat pouze ve zjištění, zda Soud z právního hlediska správně
         zohlednil všechny faktory podstatné pro posouzení porušení a zda se nedopustil nesprávného právního posouzení otázek vznesených
         navrhovatelkami(47).
      
      99.   Zvláště pokud se jedná o tvrzenou nepřiměřenost a diskriminační charakter pokut, je třeba připomenout, že Soudnímu dvoru nepřísluší,
         aby z důvodů spravedlnosti svými závěry nahrazoval závěry Soudu, který při výkonu svého přezkumu v plné jurisdikci rozhodl
         o výši pokut uložených podnikům z důvodu porušení práva Společenství(48).
      
      100. V projednávané věci se tudíž musí rozbor Soudního dvora omezit na zjištění, zda se Soud tím, že potvrdil kritéria, která Komise
         použila pro stanovení pokut, a přezkoumal, či dokonce opravil jejich použití, dopustil zjevné chyby či nikoli, a zda dodržel
         zásady proporcionality a rovnosti, kterými se řídí ukládání pokut(49).
      
      101. Se zřetelem k těmto omezením soudního přezkumu Soudního dvora nyní přikročím k přezkoumání dotčených důvodů opravného prostředku.
      102. Nejprve podotýkám, že je nepopiratelné, že Komise musí při stanovení výše pokut, které se rozhodne uložit z důvodů porušení
         soutěžního práva, dodržovat zásadu proporcionality.
      
      103. V přezkoumávané oblasti působí tato zásada především, tak říkajíc, v „absolutním“ smyslu a odráží se v dodržování meze 10 %
         celkového obratu stanovené čl. 15 odst. 2 nařízení č. 17. Účelem této meze je totiž právě zamezit tomu, aby pokuty byly nepřiměřené
         velikosti podniku, kterému je sankce uložena(50).
      
      104. Z tohoto hlediska považuji za neopodstatněnou námitku vznesenou některými navrhovatelkami, že Komise nezohlednila při uplatnění
         meze 10 % jejich obrat na relevantním trhu. Souhlasím totiž s rozborem Soudu, podle nějž z ustálené judikatury vyplývá, že
         tato mez musí být chápána tak, že se týká celkového obratu dotyčného podniku, který jako jediný může poskytnout přibližný údaj o významu a vlivu dotyčných podniků, a že tudíž při dodržování
         uvedené meze má Komise širokou posuzovací pravomoc v rozhodnutí, v jakém rozsahu zohlednit celkový obrat nebo obrat na relevantním
         trhu.
      
      105. Jinými slovy, jestliže konečná částka pokuty nepřekročí 10 % celkového obratu navrhovatelek v posledním roce porušení, nelze
         ji považovat za nepřiměřenou z pouhého důvodu, že překračuje obrat dosažený na relevantním trhu.
      
      106. Krom toho nelze ani namítat, jak tvrdily některé navrhovatelky, že pokuty jsou diskriminační z pouhého důvodu, že zatímco
         pro některé dotčené podniky bylo nutno snížit částku, aby zůstala pod horní mezí 10 %, k tomuto snížení nedošlo u podniků,
         u kterých nebyla při výpočtech jejich pokut tato mez nikdy překročena. Jak uvedl Soud(51), toto snížení totiž představuje přímý a nevyhnutelný důsledek povinné meze stanovené nařízením č. 17. Za těchto okolností
         nesoudím, že nesnížení pokuty z tohoto jediného důvodu může mít výše pokuty, ostatně legitimně stanovené, diskriminační charakter(52). 
      
      107. To však neznamená, že tento mechanismus nemůže mít stejný vliv na zásadu proporcionality, je‑li posuzována nikoli v absolutním
         smyslu, ale ve smyslu „relativním“, pokud je jejím cílem zajistit, aby sankce byla „osobně upravena“, a tedy přiměřená závažnosti
         porušení a jiným, subjektivním a objektivním okolnostem každého případu. Z tohoto hlediska nevyplývá poměrný a nediskriminační
         charakter částky z pouhého aritmetického vztahu k celkovému obratu v předchozím účetním roce, ale ze všech faktorů, které
         jsem uvedl výše (viz výše odst. 69).
      
      108. Tento „relativní“ aspekt kritéria proporcionality má zvláštní význam v případě kolektivního porušování, neboť jestliže porušení
         spáchalo několik podniků, požadavek proporcionality vyžaduje, aby při stanovení pokuty byla přezkoumána „relativní váha podílu
         každého z nich“(53). 
      
      109. To ukládá rovněž zásada rovného zacházení, která je podle ustálené judikatury porušena, když je se srovnatelnými situacemi
         zacházeno odlišně a s odlišnými situacemi stejně, není‑li taková odlišnost objektivně odůvodněna(54). Z toho pro účely projednávané věci vyplývá, že pokuta musí být stejná pro všechny podniky, které se nacházejí ve stejné
         situaci, a že za odlišné chování nelze uložit stejnou sankci.
      
      110. Po výše uvedeném přikročím k projednávaným případům podle rozboru Soudu v tomto ohledu.
      111. Napadené rozsudky uznaly, že kritéria použitá Komisí pro stanovení výše pokut byla výsledkem pečlivého a podrobného rozboru
         zvláštní závažnosti porušení a jeho délky trvání(55), jakož i situace, role a jednání sankcionovaných podniků; že pro stanovení základní částky pokut Komise správně zohlednila
         nepoměr hospodářské váhy účastníků kartelu, když podniky rozdělila do čtyř kategorií „v souladu s jejich poměrnou velikostí
         na relevantním trhu Společenství“ (bod 166 rozhodnutí) a uložila různé základní částky pro každou kategorii; že pro stanovení
         těchto kategorií „Komise […] zohlednila nejen obrat těchto podniků na dotyčném trhu, ale i poměrný význam, který účastníci
         kartelové dohody každému z nich přidělili, jak to vyplývá z kvót stanovených kartelovou dohodou […] a z docílených a v roce
         1995 předpokládaných výsledků […]“(56), aby nakonec dospěl k závěru, že rozdělení podniků do čtyř kategorií a stanovení jejich základních částek bylo objektivně
         odůvodněno a mělo vlastní vnitřní konzistenci(57).
      
      112. Tímto způsobem, jak uvedl Soud, Komise správně použila pokyny v částech, ve kterých stanoví, že v případě, kdy se porušení
         týká několika podniků, mezi kterými existuje značný nepoměr ve velikosti, mohou být základní částky zváženy tak, „aby se brala
         v úvahu specifická váha, a tedy skutečný dopad porušení každého podniku na hospodářskou soutěž“ (viz bod 1 část A šestý a sedmý
         odstavec).
      
      113. Pokuty uložené Komisí a potvrzené Soudem tedy byly výsledkem pečlivého a podrobného rozboru zvláštní závažnosti porušení,
         jeho délky trvání, jakož i situace, role a jednání každého sankcionovaného podniku.
      
      114. K výše uvedenému musím nicméně podotknout, že sice byla dodržena kritéria, která upravují ukládání pokut, nelze však říci,
         že všechny otázky spojené s dodržováním zásad proporcionality a nediskriminace lze pokládat za vyřešené.
      
      115. V napadeném rozhodnutí byla totiž, jak uznala sama Komise, většina výpočtů prováděna nad horní mezí 10 % stanovenou čl. 15
         odst. 2 nařízení č. 17. Komise totiž překročila tuto mez v průběhu procesu výpočtu pokut ukládaných každé navrhovatelce, kromě
         Ke‑Kelit Kunststoffwerk, Brugg Rohrsysteme a ABB Asea Brown Boveri. Ve třech případech [skupina Isoplus, LR AF 1998 (Deutschland)
         a Dansk Rørindustri] Komise dokonce vypočítala pokuty tak, že vycházela ze základní částky, která již překračovala horní mez
         10 %. A teprve na konci výpočtu, dříve než přešla k uplatnění sdělení o spolupráci, přikročila Komise ke snížení takto stanovené
         mezitímní částky, aby dodržela mez 10 % celkového obratu.
      
      116. Jinými slovy, nepoužívala mez 10 % stanovenou článkem 15 jako nepřekonatelnou mez již od začátku výpočtu, ale pouze jako mez
         konečnou pro účely „sražení“ pokuty o částku tuto mez překračující. 
      
      117. Podle některých navrhovatelek je však tato metoda výpočtu v rozporu s čl. 15 odst. 2 nařízení č. 17 a v projednávaných případech
         zakládá porušení zásad proporcionality a rovného zacházení, neboť výše pokut odráží pouze částečně a nedokonale specifičnost
         každého projednávaného případu, jakož i poměrné postavení jednotlivých podniků v rámci kartelu.
      
      118. Pokaždé, když Komise během výpočtu překročila mez 10 %, nemohla mít totiž jakákoli úprava výpočtu (v závislosti na délce trvání
         porušení, polehčujících okolnostech atd.) provedená nad touto mezí konkrétní vliv na konečnou částku pokut, jak ostatně vyplývá
         i z navrhovatelkami vyhotovené souhrnné tabulky částek týkajících se stanovení této výše.
      
      119. Ačkoli tyto poznámky nejsou neopodstatněné, nepovažuji je za dostatečné k tomu, aby odůvodnily vyhovění opravnému prostředku,
         a to z dále vyložených důvodů.
      
      120. Ani litera, ani duch čl. 15 odst. 2 nařízení č. 17 totiž nebrání metodě výpočtu uplatňované Komisí. Zvláště, jak uvedl Soud,
         nezakazuje toto ustanovení Komisi, aby se během svého výpočtu odvolávala na částku, která překračuje 10 % obratu dotyčného
         podniku za předpokladu, že konečná částka tuto horní mez nepřekročí (58).
      
      121. V této souvislosti považuji za důležité podotknout, že čl. 15 odst. 2 stanoví výši pokut ve dvou po sobě jdoucích a odlišných
         pasážích:
      
      –      jednak článek stanoví, že Komise může uložit pokuty „ve výši od jednoho tisíce do jednoho milionu zúčtovacích jednotek“, čímž
         tedy stanoví minimální a maximální sankci;
      
      –      jednak umožňuje Komisi překročit tuto „maximální pokutu“ za podmínky, že konečná výše pokuty nepřekročí „10 % obratu dosaženého
         v předchozím účetním roce všemi podniky, které se na porušení podílely“.
      
      122. Z toho dle mého názoru vyplývají dva důležité údaje.
      123. Především, jak lze vyvodit z první odrážky ustanovení, se systém stanovení pokut na základě paušální částky zjevně neodchyluje
         od logiky nařízení č. 17.
      
      124. Krom toho v případech, kdy Komise pokládá za nezbytné odchýlit se od rozsahu pokut stanoveného v první odrážce, se druhá odrážka
         omezuje na stanovení „stropu“, přičemž Komisi ponechává volnost, pokud jde o jakýkoli jiný způsob výpočtu.
      
      125. Takovýto systém přitom nevyhnutelně vede k úpravám nebo nivelacím, jako jsou ty, které vytýkají navrhovatelky, neboť strop
         samozřejmě představuje absolutní mez, která se použije automaticky, když je dosaženo určitého prahu bez ohledu na všechny
         ostatní posuzované faktory. A jak podotkla Komise, navrhovatelkám, u kterých byla tato mez uplatněna, byla totiž ve srovnání
         s pokutou, která by jim byla uložena při neexistenci stropu na základě všech okolností porušení a zvláště jeho závažnosti
         a délky trvání, uložena pokuta nižší.
      
      126. Ale opakuji, že toto vše je obsahem samotného systému zavedeného nařízením č. 17. To, co navrhovatelky popisují jako nepřiměřené
         nebo diskriminační výsledky výpočtu uplatněného Komisí, není totiž ve skutečnosti nic jiného než nevyhnutelný důsledek uplatnění
         meze 10 %.
      
      127. Poté, co jsem konstatoval, že v takových situacích, jako jsou situace přezkoumávané v projednávaném případě, Komise (i) správně
         posoudila závažnost, délku trvání a další okolnosti porušení a (ii) udržela konečnou částku pokut v mezi 10 % celkového obratu
         jednotlivých podniků, nemohu jí tedy z tohoto hlediska nic vytknout.
      
      128. V souladu s výše uvedeným musím dospět k závěru, že projednávané důvody opravného prostředku se neopírají o platný normativní
         systém.
      
      129. K výše uvedenému nemohu nicméně nepodotknout, že právě doposud prováděný přezkum odhaluje, že metoda výpočtu uplatněná Komisí
         představuje určité nebezpečí z hlediska spravedlnosti systému.
      
      130. Nepovažuji totiž za zcela v souladu s potřebami individuálního přístupu a odstupňování „trestu“ (dvěma zásadními zásadami
         jakéhokoli sankčního systému, jak trestního, tak správního), že stejně jako v projednávaných věcech má jedna část výpočtu
         v podstatě formální a abstraktní charakter, a tudíž nemá konkrétní vliv na konečnou částku pokuty. Nelze opominout ani to,
         že ze stejného důvodu hrozí, že nebude zcela dosažen cíl větší průhlednosti sledovaný pokyny.
      
      131. Dodávám, že uvedené situace nejsou vůbec výjimečné, a dokonce hrozí, že budou stále častější. Politika Komise v oblasti pokut
         za porušení soutěžního práva totiž vstoupila v roce 1998 přijetím pokynů do nové fáze, která z důvodů, jež mi nepřísluší soudit,
         je určitě přísnější a vedla ke zvýšení úrovně pokut, zejména za závažnější porušení. Navíc, vzhledem k tomu, že se toto zpřísnění
         opírá o metodu výpočtu založenou na paušálních částkách, hrozí, že postihne většinou malé a střední podniky(59).
      
      132. Rýsuje se tedy nová a problematičtější situace ve srovnání s fází, v níž metoda uplatňovaná Komisí nevedla v zásadě během
         výpočtu k překročení meze 10 % celkového obratu, takže zahrnutí všech okolností případu do výše pokuty bylo snazší a rychlejší.
      
      133. Je tedy třeba si položit otázku, zda výše uvedené důsledky nového kurzu politiky pokut nevyvolávají nezbytnost určitých změn
         tohoto kurzu, jež by umožnily zaručit v každém případě výsledky odpovídající obecným potřebám spravedlnosti a přiměřeného
         charakteru pokut.
      
      3.      K důvodům opravného prostředku vycházejícím z porušení zásad ochrany legitimního očekávání a zákazu zpětné účinnosti
      a)      K porušení ochrany legitimního očekávání
      134. Většina navrhovatelek napadenému rozhodnutí vytýká, že vůči nim uplatnilo pokyny, ačkoli k porušení došlo dlouho před jejich
         vypracováním. Z toho tudíž vyplývá porušení legitimního očekávání navrhovatelek, pokud jde o používání metody výpočtu pokut
         uplatňované v předchozí praxi a založené na kritériu obratu podniku na relevantním trhu.
      
      135. Pokud by se podle navrhovatelek mohla Komise od této praxe odchýlit (což však není povoleno), musela by v každém případě sdělit
         podnikům svůj úmysl a poskytnout přiměřené odůvodnění, pokud jde o důvody, které ji vedly k provedení této změny.
      
      136. V projednávaném případě je pak porušení zásady ochrany legitimního očekávání ještě závažnější vzhledem k tomu, že se navrhovatelky
         rozhodly spolupracovat s jednotlivými odděleními Komise a že tato volba byla ovlivněna právě výhodami, se kterými mohly počítat
         při použití uvedeného sdělení o spolupráci i s ohledem na předchozí praxi v oblasti výpočtu pokut.
      
      137. Ihned uvádím, že mám silné pochybnosti o souvislosti, kterou navrhovatelky vytváří mezi sdělením o spolupráci a úrovní pokut
         uložených v projednávané věci Komisí.
      
      138. Je pravda, že v bodě E odst. 3 dotčeného sdělení Komise uvádí, že si je „vědoma skutečnosti, že […] sdělení vytváří legitimní
         očekávání, o která se budou opírat podniky, které mají v úmyslu ji informovat o existenci kartelové dohody“ (neoficiální překlad). Nicméně považuji za zjevné, že případná legitimní očekávání navrhovatelek na základě sdělení se mohla týkat pouze podmínek snížení prováděného z titulu jejich spolupráce, a nikoli výše  pokuty, „kter[ou] by jinak byly povinny zaplatit“(60)(neoficiální překlad) nebo metody výpočtu uplatněného pro její stanovení.
      
      139. Jak správně i při jednání podotkla Komise, sdělení o spolupráci neobsahuje žádnou zmínku o úrovni pokut, které by byly uloženy
         při neexistenci spolupráce. Sdělení neobsahuje ani zmínku o způsobu, který má Komise uplatňovat při stanovení pokut podnikům,
         které porušily článek 81 ES.
      
      140. Konkrétněji bod A odst. 5 sdělení upřesňuje, že spolupráce poskytovaná podnikem jednotlivým oddělením Komise je pouze jedním
         z faktorů, který může Komise zohlednit při stanovení výše pokuty.
      
      141. Za rozhodující ve smyslu zde zastávané úvahy považuji ostatně bod A odst. 3 sdělení, který stanoví, že účelem sdělení je „vymezit
         podmínky, za nichž podniky spolupracující s Komisí během jejího šetření ohledně kartelové dohody mohou být osvobozeny od pokuty
         nebo jim může být snížena její výše“ (neoficiální překlad).
      
      142. Vzhledem k výše uvedenému je tedy nyní třeba se ptát, zda použitím nové metody výpočtu pokut stanovené v pokynech porušila
         Komise legitimní očekávání navrhovatelek.
      
      143. Navrhovatelky právem zdůrazňují, že trvalé zachovávání praxe ze strany orgánu Společenství může v zásadě vést k důvodnému
         a legitimnímu očekávání, jež musí právo Společenství chránit.
      
      144. Navrhovatelky v tomto ohledu připomínají věc Ferriere San Carlo z roku 1987(61), ve které Soudní dvůr, který měl rozhodnout o legitimitě rozhodnutí Komise, kterým Komise vytýkala podniku Ferriere San Carlo,
         že překročil část kvóty výztuží pro beton, která mohla být dodávána na společný trh ve smyslu předchozího rozhodnutí Komise,
         žalobě vyhověl a uvedl, že jednání Komise bylo v rozporu s praxí sledovanou tímto orgánem v předchozích dvou letech a vedlo
         k tolerování většího množství dodávek výztuží pro beton, než bylo množství stanovené Společenstvím.
      
      145. Na základě výše uvedeného navrhovatelky tudíž tvrdí, že i v projednávané věci musí být chráněno jejich legitimní očekávání,
         že Komise zachová praxi v oblasti výpočtu pokut. V projednávané věci totiž Komise nikdy podnikům nesdělila svůj záměr použít
         novou metodu výpočtu pokut stanovenou v pokynech, a nedodržet tak dříve užívanou praxi.
      
      146. Musím však namítnout, že navrhovatelky zapomínají, že Soudní dvůr měl rovněž možnost upřesnit, že zásady ochrany legitimního
         očekávání se lze dovolávat, pouze pokud „obezřetný a informovaný hospodářský subjekt“(62) nemůže změnu správní praxe předvídat.
      
      147. Je tedy třeba prokázat, zda změnu metody výpočtu výše pokut, jako je změna, kterou Komise provedla pokyny, mohly „obezřetné
         a informované“ hospodářské subjekty předvídat.
      
      148. Podle mého názoru souvisí odpověď na tuto otázku s tím, co jsem uvedl výše ohledně otázky legitimity pokynů.
      149. Soudím totiž, že nelze Komisi vytýkat, že porušila legitimní očekávání navrhovatelek z pouhého důvodu, že zvolila přísnější
         přístup při stanovení pokut nebo že přijala novou metodu jejich výpočtu, když se však nadále řídila nařízením č. 17.
      
      150. Domnívám se totiž, že obezřetný a informovaný subjekt mohl rozumně předvídat jak zpřísnění obecné částky pokut, tak i případně
         to, že by Komise mohla v rámci posuzovací pravomoci, která jí byla svěřena článkem 15 nařízení, přijmout model výpočtu pokut
         v souladu s předpisy sekundárního práva Společenství.
      
      151. Je totiž nezbytné uvést, že podle ustálené judikatury Soudního dvora „[…] i když zásada ochrany legitimního očekávání je jednou
         ze základních zásad Společenství, nemohou hospodářské subjekty založit legitimní očekávání na zachování existující situace,
         která může být změněna v rámci posuzovací pravomoci orgánů Společenství“(63).
      
      152. Právě v projednávaném odvětví přitom Soudní dvůr přiznal Komisi právo přikročit v rámci diskreční pravomoci ke zvýšení obecné
         úrovně pokut ukládaných za porušení soutěžního práva Společenství a upřesnil, že „skutečnost, že Komise v minulosti uplatňovala
         pokuty určité úrovně na různé typy porušení, ji nemůže zbavit možnosti zvýšit tuto úroveň v mezích uvedených v nařízení č. 17,
         je-li to nezbytné k tomu, aby bylo zajištěno provádění soutěžní politiky Společenství. Naopak účinné použití soutěžních pravidel
         Společenství předpokládá, aby Komise měla možnost kdykoli přizpůsobit úroveň pokut potřebám této politiky“(64).
      
      153. V témže rozsudku Soudní dvůr krom toho vyloučil, že by Komise byla povinna ve sdělení výhrad uvést svůj úmysl změnit svou
         politiku v oblasti obecné výše pokut vzhledem k tomu, že tato volba závisí „na obecných úvahách soutěžní politiky bez přímé
         souvislosti s konkrétními okolnostmi dotčených věcí“(65).
      
      154. Musím dodat, že Komise přesto neopominula upozornit hospodářské subjekty na případné zpřísnění úrovně pokut a odrazující účinek
         sankcí(66). Z toho vyplývá, že tyto hospodářské subjekty byly rovněž zpraveny o úmyslech Komise v tomto ohledu.
      
      155. Z toho tudíž vyvozuji, že v projednávané věci nedošlo k porušení legitimního očekávání navrhovatelek.
      b)      K porušení zásady zákazu zpětné účinnosti
      156. Jak jsem uvedl, navrhovatelky namítají rovněž porušení zásady zákazu zpětné účinnosti sankcí.
      157. Navrhovatelky v tomto ohledu souhlasí s tím, co konstatuje v napadených rozsudcích Soud, tedy že sankce uložené podniku za
         porušení pravidel hospodářské soutěže musí odpovídat sankcím, jež byly stanoveny v době, kdy k porušení došlo.
      
      158. Podle jejich názoru však Komise tuto zásadu porušila, neboť nedodržela až do té doby používanou praxi pro výpočet pokut s tím
         výsledkem, že konečná částka pokut se ukázala jako mnohem vyšší.
      
      159. Pokud jde o mne, podotýkám, že sankční režim platný v době, kdy došlo k vytýkaným porušením, nebyl tvořen rozhodovací praxí
         Komise, jak tvrdí navrhovatelky, nýbrž čl. 15 odst. 2 nařízení č. 17. Pouze toto ustanovení totiž uvádí kritéria a ukazatele,
         jež musí Komise v oblasti výpočtu pokut zohlednit.
      
      160. Zdá se mi tudíž zjevné, že můžeme hovořit o porušení zásady zákazu zpětné účinnosti pouze v případě, že bude prokázáno, že
         se sankce uložené navrhovatelkám vymykají systému vymezenému výše uvedeným článkem 15 a nejsou s ním v souladu.
      
      161. To však není tento případ.
      162. Jak jsem již uvedl výše, pokyny přijaté Komisí totiž dodržují systém vymezený tímto ustanovením a jsou s ním v souladu.
      163. I kdybychom se opírali o metodu uvedenou v pokynech, prováděl by se výpočet pokut nadále v závislosti na dvou kritériích uvedených
         v čl. 15 odst. 2, tedy závažnosti porušení a délce jeho trvání při dodržování horní meze 10 % vzhledem k obratu každého dotčeného
         podniku.
      
      164. Pouhé zvýšení úrovně pokut nelze ani označit za porušení zásady zákazu zpětné účinnosti. V tomto ohledu platí úvahy již uvedené
         výše, podle nichž má Komise v tomto ohledu takové posuzovací pravomoci, že může z důvodů soutěžní politiky přikročit ke zvýšení
         a ke zpřísnění úrovně pokut za předpokladu, že zůstane v obecném právním rámci platném v době, kdy došlo k sankcionovaným
         porušením.
      
      165. V projednávaném případě tudíž nelze Komisi vytýkat, že porušila zásadu zákazu zpětné účinnosti, protože i přes použití metody
         výpočtu uvedené v pokynech zůstala každopádně v mezích stanovených článkem 15 nařízení č. 17.
      
      4.      K důvodům opravného prostředku vycházejícím z porušení práv obhajoby
      166. Všechny navrhovatelky s výjimkou ABB tvrdí, že se Soud dopustil pochybení, když konstatoval, že jejich právo být vyslechnuty
         neukládalo Komisi povinnost sdělit jim v průběhu správního řízení její úmysl použít pro výpočet pokut nové pokyny. Toto opomenutí
         je o to závažnější, že pokyny podstatně změnily v té době platné právo a vedly ke značnému zpřísnění výše pokut. Komise přitom
         ve sdělení výhrad neposkytla žádný údaj, který by umožnil předvídat zavedení nové politiky v oblasti výpočtu pokut. V průběhu
         správního řízení tudíž navrhovatelky nemohly předložit žádné vyjádření k použití nových pokynů.
      
      167. Jako odpověď na tyto námitky Komise zejména uplatňuje, že není povinna přesně oznámit podnikům podléhajícím šetření pro porušení
         soutěžního práva metodu, která má být použita pro výpočet pokut, ani uvést údaje o jejich možné výši.
      
      168. I já soudím, že Komise neporušila práva obhajoby navrhovatelek, konkrétně jejich právo být vyslechnuty, pokud jde o stanovení
         pokut.
      
      169. V této souvislosti stačí připomenout judikaturu Soudního dvora správně uvedenou Soudem, podle které je povinnost vyslechnout
         podniky splněna, pokud Komise ve sdělení výhrad výslovně uvede, že bude zkoumat, zda je třeba uložit dotyčným podnikům pokuty,
         a pokud uvede hlavní skutkové a právní okolnosti, které mohou vést k uložení pokuty, jako je závažnost a délka trvání předpokládaného
         porušení a skutečnost, že k němu došlo úmyslně nebo z nedbalosti(67).
      
      170. Jak přitom podotýká Soud v napadených rozsudcích(68), Komise ve sdělení výhrad upřesnila skutkové a právní okolnosti, o které se zamýšlela opřít při stanovení výše pokut, tj.
         skutečnost, že porušení představuje velmi závažné porušení; délku trvání porušení, které vytýká každému podniku; skutečnosti,
         které představují přitěžující okolnosti; další faktory, které zohlední při stanovení pokut, jako je role každého podniku v rámci
         kartelové dohody, jeho hospodářská váha na relevantním trhu atd.
      
      171. Tímto způsobem Komise náležitě dodržela právo podniků být vyslechnuty ohledně uložení pokuty a každé okolnosti, kterou zamýšlela
         zohlednit při jejím stanovení. Podle judikatury nezahrnuje dodržování tohoto práva žádnou jinou povinnost Komise a v žádném
         případě rozhodně nezahrnuje povinnost uvést způsob, kterým každou skutečnost použije pro výpočet výše pokut, ani povinnost
         poskytnout údaje o jejich výši(69).
      
      172. Krom toho připomínám, že podle Soudního dvora není Komise povinna ve sdělení výhrad oznámit úmysl změnit svou politiku v oblasti
         obecné úrovně výše pokut(70).
      
      173. S ohledem na výše uvedené okolnosti tedy navrhuji Soudnímu dvoru, aby projednávaný důvod opravného prostředku zamítl.
      5.      K důvodům opravného prostředku vycházejícím z porušení povinnosti uvést odůvodnění při stanovení výše pokuty
      174. Některé navrhovatelky (konkrétně Ke-Kelit, LR AF 1998 a LR AF GmbH) uplatňují, že se Soud dopustil nesprávného právního posouzení,
         když dospěl k závěru, že rozhodnutí Komise bylo, pokud jde o stanovení výše pokut, dostatečně odůvodněno, a že tudíž Komise
         neporušila článek 253 ES. Podle jejich názoru byla naopak Komise povinna odůvodnit rozhodnutí odchýlit se od své předchozí
         praxe (spočívající ve stanovení výše pokut v závislosti na obratu na relevantním trhu), jakož i údajné zpětné použití pokynů.
      
      175. Ihned uvádím, že i bez ohledu na důvody, které jsem uvedl výše ohledně důvodů opravného prostředku týkajících se legitimního
         očekávání a zákazu zpětné účinnosti, považuji tento důvod opravného prostředku za neopodstatněný.
      
      176. Postačí totiž uvést, že podle ustálené judikatury je povinnost odůvodnit způsoby výpočtu pokut splněna, jestliže Komise uvede
         posuzované faktory, které jí umožnily stanovit závažnost a délku trvání porušení(71), a to v souladu s čl. 15 odst. 2 druhým pododstavcem nařízení č. 17, podle nějž „se bere v úvahu závažnost a trvání daného
         porušení“. Tudíž pouze při neuvedení těchto faktorů bude rozhodnutí postiženo nedostatečným odůvodněním.
      
      177. Co se pak týče rozhodnutí, kterými jsou uloženy pokuty jednotlivým podnikům, Soud v napadených rozsudcích(72) právem připomněl, že v takovém případě musí být dosah povinnosti uvést odůvodnění stanoven zvláště s ohledem na skutečnost,
         že závažnost porušení musí být zjištěna v závislosti na řadě skutečností, jako jsou zejména, ale nikoli výlučně, konkrétní
         okolnosti případu, jeho kontext a odrazující účinek pokut(73).
      
      178. Soud přitom podle mého názoru právem rozhodl, že Komise tyto požadavky splnila. Soud konkrétně u každé z navrhovatelek prokázal,
         že rozhodnutí Komise obsahovalo dostatečné a relevantní údaje o posuzovaných faktorech zohledněných pro stanovení závažnosti
         a délky trvání porušení(74). 
      
      179. Jak právem uvedl Soud, „i za předpokladu, že se rozhodnutí, pokud jde o úroveň výše pokuty, projeví ve srovnání s předchozími
         rozhodnutími v citelném zvýšení této úrovně, Komise zcela jasným způsobem odůvodnila logický postup, který ji vedl ke stanovení výše pokuty […] na této úrovni“ (75), přičemž vychází ze zvláštní závažnosti porušení, jeho délky trvání, existence přitěžujících nebo polehčujících okolností,
         velikosti podniku, role každého podniku v rámci kartelu, jakož i použití sdělení o spolupráci.
      
      180. Jinými slovy, rozhodnutí Komise obsahuje veškeré posuzované faktory, které Komise použila při stanovení výše pokut.
      181. Je tedy třeba zamítnout důvod opravného prostředku vycházející z nedostatečného odůvodnění rozhodnutí Komise.
      B –    Důvody opravného prostředku týkající se situace jednotlivých navrhovatelek
      182. Navrhovatelky dále vznesly řadu důvodů opravného prostředku týkajících se specifické situace každé z nich. Na následujících
         stránkách přikročím k analytickému přezkoumání těchto důvodů, přičemž však opominu důvody, které považuji za důvody okrajového
         významu, a důvody, u kterých se mi rozsudek Soudu v každém případě jeví jako zcela přesvědčivý.
      
      1.      K důvodům opravného prostředku vycházejícím z nesprávného použití čl. 81 odst. 1 ES, pokud jde o účast podniku na kartelové
         dohodě
      
      183. Skupina Isoplus uplatňuje, že Soud nesprávně použil judikaturu, podle které podnik, byť nerealizoval výsledky schůzek s protisoutěžním
         předmětem, může být stejně považován za odpovědného za porušení, pokud se veřejně nedistancoval od obsahu uvedených schůzek.
      
      184. Navrhovatelky zpochybňují konkrétně tvrzení Soudu, podle nějž ke konstatování porušení článku 81 ES „není relevantní […],
         zda se dotyčný podnik schází s podniky, které mají na trhu dominantní nebo alespoň hospodářsky silnější postavení“ (bod 224
         příslušného rozsudku). Právě za těchto okolností by podle navrhovatelek měla být naopak zohledněna menší hospodářská váha
         některých účastníků, neboť je pro ně obtížné veřejně se distancovat od rozhodnutí schůzek, kterých se účastní i podniky, jež
         mají větší hospodářskou váhu a mohou na své konkurenty vyvíjet velký tlak. Za těchto podmínek nemohou být hospodářsky „slabší“
         podniky považovány za odpovědné za porušení článku 81 ES, pokud nejednaly v souladu s rozhodnutími schůzky s protisoutěžním
         předmětem, i když to neoznámily veřejně.
      
      185. Ihned uvádím, že souhlasím s výkladem Soudu, a že na rozdíl od toho, co tvrdí navrhovatelky, tento výklad dostatečně odpovídá
         na námitky, které navrhovatelky vznesly již v řízení v prvním stupni.
      
      186. Dodávám, že pokud bychom připustili výklad navrhovaný navrhovatelkami, vedlo by to k různému používání článku 81 ES v závislosti
         na velikosti nebo hospodářském postavení podniků. Takovéto pojetí „s proměnlivým přístupem“ by přitom bylo v rozporu se zásadami
         soutěžního práva Společenství, jak byly vyloženy ustálenou judikaturou Soudního dvora, podle níž je pro účely použití článku
         81 lhostejné, zda „jsou si [účastníci kartelové dohody] rovni, pokud jde o jejich postavení a hospodářskou funkci, či nikoli“(76), nebo zda podnik „měl vedlejší roli v aspektech [kartelové dohody], které se účastnil“(77).
      
      187. To samozřejmě neznamená, že Komise nemusí zohlednit rozdíly mezi účastníky kartelové dohody na základě hospodářské váhy, ani
         že z tohoto nepoměru nemusí být vyvozeny důsledky. Znamená to pouze, že tyto faktory nejsou důležité již ve stadiu přezkoumání
         individuální odpovědnosti účastníků kartelové dohody, ale pro účely posouzení závažnosti porušení, a tudíž při stanovení pokuty(78).
      
      188. Krom toho, jak právem podotýká Komise, mohou tyto faktory hrát určitou roli při tom, když vnitrostátní soud posuzuje rozsah
         odpovědnosti jednotlivých podniků, pokud jde o občanskoprávní důsledky porušení(79).
      
      189. Brugg Rohrsysteme GmbH (dále jen „Brugg“) naopak uplatňuje, že Soud neprávem dovodil důkaz její aktivní účasti na bojkotu
         vůči Powerpipe z její účasti na schůzce dne 24. března 1995, na které bylo o tomto bojkotu rozhodnuto.
      
      190. Za tímto účelem se Brugg dovolává skutečnosti, že její jedinou činností je činnost prodejce předizolovaných trubek. Z tohoto
         důvodu nemohla nijak provádět bojkot vůči Powerpipe, který naopak mohli uskutečnit pouze výrobci předizolovaných trubek a přímí
         konkurenti Powerpipe.
      
      191. Proto, pokračuje tato navrhovatelka, se Komise nesprávně domnívá, že účast navrhovatelky na uvedené schůzce může představovat
         takovou přitěžující okolnost, že sama o sobě způsobí zvýšení částky pokuty o 20 %.
      
      192. Já však soudím, že toto tvrzení zachází příliš daleko.
      193. Pokud bychom ho totiž dovedli až do krajnosti, museli bychom dospět k závěru, že za porušení článku 81 Smlouvy nejsou odpovědny
         všechny podniky, které, přestože projevily svůj souhlas s uplatňováním protisoutěžního jednání, nebyly pak schopny ho provést.
      
      194. Odpovědnost podniku by tak souvisela nikoli s jeho projevenou vůlí porušit soutěžní pravidla, ale s faktickou možností to
         provést.
      
      195. Takovéto stanovisko však nenalézá oporu v judikatuře.
      196. Omezím se na připomenutí, že v rozsudku Anic Partecipazioni Soudní dvůr konstatoval, že podnik porušuje článek 81 ES nejen
         tehdy, když „svým chováním zamýšlel přispět ke společným cílům“, ale rovněž tehdy, když „znal faktické plánované nebo uplatňované
         chování jiných podniků při sledování téhož cíle nebo ho mohl důvodně předvídat a byl připraven podstoupit toto riziko“(80).
      
      197. Tato judikatura pak byla znovu nedávno a konkrétněji potvrzena v rozsudku Alborg Portland, ve kterém Soudní dvůr kromě jiného
         upřesnil, že „k dostatečnému prokázání účasti dotyčného podniku na kartelové dohodě postačí, aby Komise prokázala, že se dotyčný
         podnik účastnil schůzek, na nichž byly uzavřeny dohody protisoutěžní povahy, aniž by jim zjevně odporoval. […] [T]oto mlčky
         učiněné schválení takovéto protiprávní iniciativy bez veřejného distancování se od jejího obsahu nebo jejího oznámení správním
         orgánům má za následek, že je podníceno pokračování v porušení a ohroženo jeho odhalení. Toto účastenství představuje pasivní
         způsob účasti na porušení, který tedy může založit odpovědnost podniku v rámci jednotné dohody“(81).
      
      198. Jak právem uvedl Soud, Brugg tedy měl otevřeně dát najevo, že nesouhlasí s protisoutěžním chováním, o kterém bylo rozhodnuto
         na schůzce dne 24. března 1995, tak aby další účastníci byli obeznámeni s tím, že s jejich chováním nesouhlasí, že se od něj
         distancoval a že nebyl nijak připraven podstoupit příslušná rizika.
      
      199. K čemuž, jak jsme viděli, v projednávané věci nedošlo.
      200. Závěrem soudím, že důvody opravného prostředku vznesené skupinou Isoplus a Brugg ohledně údajného nesprávného použití čl. 81
         odst. 1 ES musí být zamítnuty.
      
      2.      K důvodům opravného prostředku vycházejícím z nedostatečného zohlednění polehčujících a přitěžujících okolností
      201. Podniky skupiny Isoplus dále namítají, že Soud neprávem zamítl jejich právo na snížení pokuty na základě bodu D sdělení o spolupráci.
      202. Připomínají, že podle tohoto ustanovení musí Komise vždy snížit výši pokuty v případě spolupráce, byť pouze částečné a omezené
         jako v projednávané věci, pokud tato spolupráce přispěla k potvrzení existence porušení. Krom toho navrhovatelky Komisi vytýkají,
         že při výpočtu zohlednila snahu zabraňovat v šetření dvakrát: jednou jako přitěžující okolnost, která vedla ke zvýšení pokuty,
         a podruhé jako důvod pro nesouhlas se snížením pokuty podle sdělení o spolupráci. Tímto přístupem Komise porušila zvláště
         práva obhajoby navrhovatelek, jakož i zásadu „spravedlivého procesu“.
      
      203. I v tomto bodě však považuji za přesvědčivější analýzu Soudu. Připojuji pouze několik úvah k údajnému „dvojímu“ zohlednění
         zabraňování v šetření navrhovatelkami.
      
      204. Nejprve podotýkám, že podle mého mínění by Komise poškodila základní práva navrhovatelek pouze v případě, že by navrhovatelkám
         přičetla dvakrát tutéž přitěžující okolnost.
      
      205. Zcela odlišná je naopak situace, v níž je, jako v projednávané věci, existence přitěžující okolnosti neslučitelná s předpoklady
         použití polehčující okolnosti. V takovém případě musí být spolupracující nebo nespolupracující jednání podniku posuzováno
         jako celek.
      
      206. Z rozhodnutí Komise přitom vyplývá spíše částečný a omezený, jakož i dosti sporný příspěvek navrhovatelek. Je sice pravda,
         že navrhovatelky v jisté míře spolupracovaly s Komisí tím, že poskytly některé důkazní materiály doplňující materiály, které
         již Komise vlastnila, a tím, že částečně uznaly svou účast na kartelové dohodě, je však rovněž pravda, že zároveň úmyslně
         bránily šetření tím, že poskytovaly neúplné a částečně nepřesné údaje, čímž ztížily šetření Komise. Tuto okolnost, jak lze
         vyvodit nejen z ducha sdělení o spolupráci, ale rovněž z ustálené judikatury uvedené Soudem, považuji za obtížně slučitelnou
         s požadavkem „spolupracujícího jednání“, kterým je možné odůvodnit snížení pokuty.
      
      207. LR AF 1998 vytýká, že Komise neprávem vyloučila existenci polehčujících okolností, pokud jde o ni, a že Soud dal neprávem
         tomuto rozhodnutí za pravdu.
      
      208. Navrhovatelka konkrétně uplatňuje, že má právo na snížení jí uložené pokuty v důsledku následujících okolností: (a) byla v „podřízeném“
         vztahu vůči ABB, hlavnímu subjektu a jediné nadnárodní skupině v odvětví dálkového vytápění, jakož i vůdci kartelové dohody;
         (b) byla obětí hospodářského tlaku vyvíjeného tímto podnikem s účelem přinutit ji k účasti na kartelové dohodě a uskutečnit
         opatření rozhodnutá podniky ve vzájemné shodě; (c) porušení soutěžního práva vytýkaná ABB byla mnohem závažnější než porušení
         vytýkaná navrhovatelce.
      
      209. Zadruhé LR AF 1998 vytýká Komisi, že nechala bez povšimnutí tlaky vyvíjené ABB na ostatní podniky, a vytýká Soudu, že odůvodnil
         stanovisko Komise tím, že „při stanovení pokuty pro ABB byly tlaky, které ABB vyvíjela, považovány za faktor, který vedl ke
         zvýšení pokuty“(82).
      
      210. Podle navrhovatelky nemůže být totiž povinnost stanovit výši pokuty na základě relevantních individuálních faktorů splněna
         úpravami pokuty uložené jinému podniku.
      
      211. Navrhovatelka konečně namítá, že Soud neprávem rozhodl, že její zavedení interního programu na uvedení v soulad s právem Společenství
         nepředstavovalo polehčující okolnost, jež by odůvodnila snížení výše pokuty, která jí byla uložena.
      
      212. Co se mne týče, domnívám se, že Soud právem vyloučil, že by LR AF 1998 měla právo na to, aby u ní Komise uplatnila polehčující
         okolnosti.
      
      213. Žádná z těchto okolností totiž nemůže podle mého mínění vycházet z hospodářského tlaku, který ABB podle navrhovatelky vůči
         ní vyvíjela.
      
      214. V tomto ohledu nejprve připomínám, že pokyny výslovně tento případ nezahrnují mezi polehčující okolnosti uvedené v bodě 3(83).
      
      215. Krom toho Komise dosud podle mého názoru správně vykládala dotčené polehčující okolnosti restriktivně domnívajíc se, že tyto
         polehčující okolnosti mohou být uplatňovány pouze v případě, kdy je účast podniku na kartelu minimální, například když se
         podnik nikdy neúčastnil žádné schůzky protisoutěžní kartelové dohody(84). Jinak bychom museli přiznat tuto polehčující okolnost všem podnikům, které neměly podněcovací a iniciační roli v kartelové
         dohodě, čímž bychom neúměrně rozšířili její rozsah působnosti.
      
      216. V projednávané věci mohl dále Soud beze stínu pochybnosti prokázat nejen existenci, ale rovněž aktivní účast navrhovatelky
         na řadě schůzek evropského kartelu. Není relevantní skutečnost, že k tomu mohla být přinucena ABB, protože jí nic nebránilo
         v tom, aby tyto tlaky oznámila vnitrostátním orgánům, jejichž úlohou je ochrana hospodářské soutěže, nebo podle článku 3 nařízení
         č. 17 samotné Komisi.
      
      217. Méně přesvědčivá se naopak zdá úvaha Soudu, když podotýká, že každopádně „nelze vytýkat Komisi, že nechala tyto tlaky bez
         povšimnutí, neboť při stanovení pokuty pro ABB byly tlaky, které ABB vyvíjela na další podniky, aby je přesvědčila, aby se
         připojily ke kartelové dohodě, považovány za faktor, který vedl ke zvýšení pokuty“.
      
      218. Zdá se mi totiž, že vzhledem k čistě individuální povaze pokuty nelze nesnížení její výše v neprospěch hospodářského subjektu
         odůvodnit odpovídajícím zvýšením pokuty uložené jinému subjektu.
      
      219. K výše uvedenému nicméně podotýkám, že toto nesprávné posouzení Soudu není takové, aby mohly být prohlášeny za nesprávné závěry,
         ke kterým dospělo napadené rozhodnutí, podle nějž neměla LR AF 1998 právo na žádné snížení pokuty. Soudím totiž, že Komise
         právem uvedla, že navrhovatelka měla k ochraně svého postavení k dispozici účinnější právní prostředky, než je účast na protisoutěžní
         kartelové dohodě.
      
      220. Konečně není vůbec relevantní skutečnost, že navrhovatelka zavedla interní program na uvedení v soulad s právem Společenství.
         V tomto ohledu plně souhlasím s tím, co konstatoval Soud v bodě 345 napadeného rozsudku, a tudíž považuji za zbytečné nadále
         se u tohoto bodu zdržovat.
      
      221. Uzavírám tedy s tím, že rovněž právě přezkoumané důvody opravného prostředku musí být zamítnuty.
      3.      K důvodům opravného prostředku vycházejícím z porušení procesních pravidel
      222. Svým prvním důvodem opravného prostředku ABB Asea Brown Boveri Ltd (dále jen „ABB“) Soudu vytýká, že se nesprávně domníval,
         že posudek profesora J. Schwarzeho, přiložený k replice navrhovatelky, nemůže být zohledněn, neboť v rozporu s ustanovením
         čl. 48 odst. 2 jednacího řádu Soudu uvádí nové důvody opravného prostředku, jež nebyly vzneseny v žalobě.
      
      223. V tomto ohledu připomínám, že podle tohoto ustanovení „[n]ové důvody nelze předkládat v průběhu řízení, ledaže by se zakládaly
         na právních a skutkových okolnostech, které vyšly najevo v průběhu řízení“.
      
      224. Podle ustálené judikatury Soudního dvora(85) jsou za „nové důvody“ považovány argumenty vznesené v průběhu řízení, které nijak nesouvisí s právní argumentací již uvedenou
         v průběhu řízení.
      
      225. Z toho vyplývá, že jsou naopak přípustné argumenty, které, ačkoli byly vzneseny v průběhu řízení, navazují na již dříve vznesené
         důvody, neboť představují jejich přímý nebo implicitní vývoj.
      
      226. Po tomto upřesnění je třeba tedy přezkoumat, zda argumentace uvedená ve vlastním posudku profesora J. Schwarzeho představuje
         přirozený vývoj důvodů vznesených ABB v její žalobě u Soudu.
      
      227. Podstatou posudku J. Schwarzeho je přitom rozbor toho, zda je napadené rozhodnutí v souladu s některými obecnými právními
         zásadami, zvláště zásadami ochrany legitimního očekávání, sebeomezení veřejné správy, „estoppel“, řádné správy a práva obhajoby.
      
      228. Ve své žalobě se ABB pozastavila pouze u některých z těchto zásad. Zvláště v bodě 44 žaloby a následujících vytýkala žalobkyně
         Komisi, že zpětným použitím pokynů porušila její legitimní očekávání v zachování praxe v oblasti výpočtu výše pokut, jakož
         i to, že porušila některé procesní záruky žalobkyně.
      
      229. V první části žaloby naopak žalobkyně vytýkala, že v průběhu řízení, ze kterého vzešlo napadené rozhodnutí, porušila Komise
         její právo obhajoby a její právo být vyslechnuta.
      
      230. Navrhovatelka naopak nikdy nevytýkala porušení jiných zásad, kterými se J. Schwarze zabývá ve svém posudku, zejména zásad
         sebeomezení veřejné správy, „estoppel“ a řádné správy.
      
      231. Vzhledem k výše uvedenému nelze většinu argumentů uvedených v posudku považovat za „nové“.
      232. Na druhé straně nelze ani namítat nepřípustnost argumentace profesora J. Schwarzeho z důvodu, že byla předložena v právním
         posudku přiloženém k replice. Soudím totiž, že článek 48 nezakazuje účastníku řízení, který zamýšlí předložit nové právní
         důvody nebo rozvíjet důvody již předložené (pokud je to dovoleno), využít posudku vyhotoveného právníkem, který nenáleží ke
         kolegiu obhajoby.
      
      233. Zdá se mi tedy, že na rozdíl od toho, jak rozhodl Soud, je třeba posudek profesora J. Schwarzeho považovat za přípustný v částech,
         ve kterých rozebírá tvrzené porušení zásady ochrany legitimního očekávání a práv obhajoby navrhovatelky.
      
      234. Krom toho podotýkám, že i kdyby Soud tyto části posudku připustil, neovlivnila by v něm uvedená argumentace závěry, ke kterým
         dospěl soud v prvním stupni ohledně těchto zásad. Závěry profesora J. Schwarzeho totiž nemění podstatu argumentace, kterou
         jak ABB, tak ostatní navrhovatelky vytýkaly porušení výše uvedených zásad již v řízení prvního stupně.
      
      235. Vzhledem k tomu, že – jak jsem se pokusil prokázat výše – se Soud nedopustil žádného nesprávného právního posouzení, když
         zamítl žalobní důvody vycházející z údajného porušení těchto zásad, nelze projednávanému důvodu opravného prostředku vyhovět.
      
      236. Závěrem uvádím, že jelikož žádný z důvodů opravného prostředku uvedený navrhovatelkami není opodstatněný, nelze jejich důvodům
         opravného prostředku vyhovět.
      
      IV – K nákladům řízení
      237. S ohledem na čl. 69 odst. 2 jednacího řádu a vzhledem k závěrům, ke kterým jsem dospěl ohledně zamítnutí opravných prostředků,
         soudím, že navrhovatelkám je namístě uložit náhradu nákladů řízení.
      
      V –    Závěry
      238. S ohledem na výše uvedené navrhuji Soudnímu dvoru, aby prohlásil, že:
      –      opravné prostředky se zamítají;
      –      navrhovatelkám se ukládá náhrada nákladů řízení.
      1  –	Původní jazyk: italština.
      
      2  –	Recueil, s. II‑1487, II‑1613, II‑1633, II‑1647, II‑1681, II‑1705 a II‑1881.
      
      3  –	Úř. věst. 1999, L 24, s. 1.
      
      4  –	Úř. věst. 1962, 13, s. 204; Zvl. vyd. 08/01, s. 3.
      
      5  –	Úř. věst. 1998 C 9, s. 3; Zvl. vyd. 08/01, s. 171.
      
      6  –	V závislosti na závažnosti porušení stanoví pokyny paušální částky, které budou společně s posouzením délky trvání porušení
         tvořit základní částku pro výpočet pokuty. Pro „méně závažná“ porušení je stanovena pokuta od 1 000 eur až po 1 milion eur;
         pro „závažná“ porušení 1 milion eur až 20 milionů eur a pro „velmi závažná“ porušení nad 20 milionů eur (bod 1 část A pokynů).
      
      7  –	Bod 2 pokynů stanoví, že „[z]ákladní částka [pokuty] se zvýší z důvodu přitěžujících okolností, jako například: – opakované
         porušení stejného typu spáchané stejným podnikem (stejnými podniky), – odmítnutí spolupracovat s Komisí nebo snahy zabraňovat
         Komisi v provádění šetření, – organizace porušení nebo podněcování k němu, – odvetná opatření proti jiným podnikům s cílem
         prosadit praktiky, které představují porušení, – nutnost zvýšit pokutu, aby se překročila částka zisku nezákonně nabytého
         na základě porušení, pokud je objektivně možné tuto částku odhadnout, – jiné“.
      
      8  –	Bod 3 pokynů v tomto smyslu upřesňuje, že: „základní částka může být snížena z důvodu polehčujících okolností, jako například:
         – výlučně pasivní nebo ,následovnická‘ role při porušení, – praktické neprovádění dohod nebo ujednání o protiprávním jednání,
         – ukončení protiprávního jednání, jakmile Komise zasáhla (zejména při provádění kontrol), – existence odůvodněných pochybností
         podniku o tom, zda omezující chování nutně znamená porušení, – porušení spáchaná z nedbalosti nebo neúmyslně, – účinná spolupráce
         podniku při řízení, mimo oblast působnosti oznámení ze dne 18. července 1996 o neukládání nebo snížení pokut, – jiné“.
      
      9  –	Úř. věst. C 207, s. 4.
      
      10  –	Část B sdělení o spolupráci stanoví, že „podnik, který: a) oznámí Komisi tajnou kartelovou dohodu, dříve než Komise přikročí
         na základě rozhodnutí k šetření podniků podílejících se na kartelové dohodě a aniž by již měla k dispozici informace dostačující
         k prokázání existence oznámené kartelové dohody; b) jako první předloží materiály rozhodné pro prokázání existence kartelové
         dohody; c) přestal se podílet na protiprávní činnosti nejpozději v době, kdy kartelovou dohodu oznámil; d) poskytne Komisi
         veškeré užitečné informace, jakož i dokumenty a důkazní materiály, které má k dispozici ohledně kartelové dohody, a zajistí
         stálou a úplnou spolupráci během celého průběhu šetření; e) nenutil jiný podnik k účasti na kartelové dohodě ani protiprávní
         činnost nepodněcoval nebo v ní nezastával rozhodující úlohu, dosáhne úplného odpuštění pokuty nebo snížení rovnajícímu se
         alespoň 75 % výše pokuty, která by mu byla uložena při neexistenci spolupráce“ (neoficiální překlad).
      
      11  –	Část C sdělení o spolupráci upřesňuje, že „podnik, který při splnění podmínek uvedených v bodě B písmena b) až e) oznámí
         tajnou kartelovou dohodu poté, co Komise přikročila na základě rozhodnutí k šetření podniků, které se podílely na téže kartelové
         dohodě, aniž by toto šetření mohlo poskytnout dostatečný základ pro odůvodnění zahájení řízení za účelem přijetí rozhodnutí,
         dosáhne snížení výše pokuty od 50 % do 75 %“ (neoficiální překlad).
      
      12  –	Část D sdělení o spolupráci stanoví, že: „1. podnik, který spolupracuje bez splnění veškerých podmínek uvedených v bodech
         B nebo C, dosáhne snížení výše pokuty, která by mu byla uložena při neexistenci spolupráce, od 10 % do 50 %. 2. To může nastat
         zejména: – pokud podnik předloží Komisi před zasláním sdělení výhrad informace, dokumenty nebo jiné důkazní materiály, které
         přispějí k potvrzení existence porušení, – a pokud podnik po přijetí sdělení výhrad Komisi sdělí, že nepopírá věcnou správnost
         skutečností, na kterých Komise zakládá svá tvrzení“ (neoficiální překlad).
      13  –	Musím upozornit, že pokud jde o popis skutkového rámce a jiné citace napadených rozsudků, budu, vzhledem ke v podstatě
         totožnému znění odůvodnění napadených rozsudků, vycházet hlavně pouze z jednoho z nich, a to zejména z rozsudku ve věci LR
         AF 1998 v. Komise, T‑23/99.
      
      14  –	Body 278 až 281 napadeného rozsudku.
      
      15  –	Body 286 až 290 napadeného rozsudku.
      
      16  –	Body 295 až 298 napadeného rozsudku. 
      
      17  –	Bod 221 napadeného rozsudku.
      
      18  –	Bod 231 napadeného rozsudku.
      
      19  –	Body 241 až 243 napadeného rozsudku.
      
      20  –	Body 202 až 207 napadeného rozsudku.
      
      21  –	Bod 383 napadeného rozsudku.
      
      22  –	Bod 384 napadeného rozsudku.
      
      23  –	Soud konstatoval, že HFB Holding für Fernwärmetechnik Beteiligungsgesellschaft mbH & CO. KG a HFB Holding für Fernwärmetechnik
         Beteiligungsgesellschaft mbH Verwaltungsgesellschaft ještě v době spáchání vytýkaného porušení neexistovaly.
      
      24  –	Soud snížil výši pokuty uložené Sigma na 300 000 eur se zřetelem ke skutečnosti, že Sigma byla činná pouze na italském
         trhu, a nikoli na celém společném trhu.
      
      25  –	Soud snížil výši pokuty uložené ABB Asea Brown Boveri na 65 000 000 eur, neboť ABB po obdržení sdělení výhrad již nepopírala
         svou účast na dohodě a spolupracovala s Komisí v tom, že jí předala důkazy o kartelové dohodě.
      
      26  –	Rozsudek ze dne 6. března 1979, Simmenthal v. Komise, 92/78, Recueil, s. 777, bod 40.
      
      27  –	Rozsudek ze dne 13. července 1966, Itálie v. Rada a Komise, 32/65, Recueil, s. 563, zvláště s. 323.
      
      28  –	Rozsudek ze dne 31. března 1965, Macchiorlati Dalmas e Figli v. Vysoký úřad, 21/64, Recueil, s. 227, zvláště s. 238, a rozsudek
         ze dne 10. června 1986, Usinor v. Komise a další, 81/85 a 119/85, Recueil, s. 1777, bod 13.
      
      29  –	Rozsudek ze dne 18. března 1975, Acton a další v. Komise, 44/74, 46/74 a 49/74, Recueil, s. 383, bod 7, a rozsudek ze
         dne 14. února 1989, Lefebvre Frère et Soeur v. Komise, 206/87, Recueil, s. 275, bod 13.
      
      30  –	Rozsudek ze dne 30. ledna 1974, Louwage v. Komise, 148/73, Recueil, s. 81, bod 12.
      
      31  –	Rozsudek ze dne 13. listopadu 1991, Francie v. Komise, C‑303/90, Recueil, s. I‑5315.
      
      32  –	Rozsudek ze dne 9. října 1990, Francie v. Komise, C‑366/88, Recueil, s. I‑3571.
      
      33  –	Rozsudek ze dne 17. července 1997, Ferriere Nord v. Komise, C‑219/95 P, Recueil, s. I‑4411, bod 33. Kurzivou vyznačil
         generální advokát.
      
      34  –	Viz zvláště rozsudek ze dne 7. června 1983, Musique Diffusion française v Komise a další, 100/80 až 103/80, Recueil, s. 1825,
         a rozsudek ze dne 9. listopadu 1993, Michelin v. Komise, 322/81, Recueil, s. 3461.
      
      35  –	Výše uvedený rozsudek Musique Diffusion française, bod 121.
      
      36  –	Například při zohlednění skutečnosti, že „velké podniky obvykle mají právní a ekonomické znalosti a infrastruktury, které
         jim umožní lépe rozpoznat, že jejich chování představuje porušení a jaké důsledky z něj vyplývají podle právních předpisů
         o hospodářské soutěži“ (bod 1 část A pátý odstavec), nebo při případném zohlednění „hospodářských nebo finančních výnosů,
         které získali účastníci porušení“, jakož i „zvláštní povahy dotyčných podniků“ [bod 5 písm. b)].
      
      37  –	Viz např. výše uvedený rozsudek Musique Diffusion française, bod 106.
      
      38  –	Kurzivou vyznačil generální advokát.
      
      39  –	Viz body 454 až 458 napadeného rozsudku.
      
      40  –	Bod 2 pátá odrážka pokynů.
      
      41  –	Rozsudek ze dne 18. října 1989, Orkem v. Komise, 374/87, Recueil, s. 3283.
      
      42  –	Výše uvedený rozsudek Orkem, bod 35.
      
      43  –	Rozsudek ze dne 16. listopadu 2000, Finnboard v. Komise, C‑298/98 P, Recueil, s. I‑10157.
      
      44  –	Tamtéž, bod 58.
      
      45  –	Výše uvedený rozsudek Musique Diffusion française.
      
      46  –	Rozsudek ze dne 17. prosince 1998, Baustahlgewebe v. Komise, C‑185/95 P, Recueil, s. I‑8417, bod 128, a rozsudek ze dne
         29. dubna 2004, British Sugar v. Komise, C‑359/01 P, Recueil, s. I‑4933, bod 47.
      
      47  –	Výše uvedený rozsudek Ferriere Nord, bod 31 a výše uvedený rozsudek Baustahlgewebe, bod 128.
      
      48  –	Výše uvedený rozsudek Baustahlgewebe a výše uvedený rozsudek British Sugar, bod 48.
      
      49  –	Rozsudek ze dne 7. ledna 2004, Aalborg Portland a další v. Komise, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P,
         C‑219/00 P, Recueil, s. I‑123, bod 365.
      
      50  –	Viz např. výše uvedený rozsudek Musique Diffusion française, bod 119.
      
      51  –	Výše uvedený rozsudek Soudu ve věci Brugg Rohrsysteme, bod 155.
      
      52  –	Jiná otázka, kterou si kladu dále (viz odst. 113 a násl.), se týká důsledků, které může mít překročení horní meze 10 %
         na legitimitu pokut, kvůli kterým musela Komise uplatnit snížení, aby tuto mez dodržela.
      
      53  –	Rozsudek ze dne 8. července 1999, Hercules Chemicals v. Komise, C‑51/92 P, Recueil, s. I‑4235, bod 110. Viz rovněž rozsudek
         ze dne 16. prosince 1975, Suiker Unie a další v. Komise, 40/73 až 48/73, 50/73, 54/73 až 56/73, 111/73, 113/73 a 114/73, Recueil,
         s. 1663, bod 623, a výše uvedený rozsudek Aalborg Portland, bod 92.
      
      54  –	Rozsudek ze dne 13. prosince 1984, Sermide, 106/83, Recueil, s. 4209, bod 28, a rozsudek ze dne 28. června 1990, Hoche,
         C‑174/89, Recueil, s. I‑2681, bod 25.
      
      55  –	S výjimkou věci Dansk Rørindustri, ve které Soud rozhodl, že se Komise dopustila nesprávného posouzení, když žalobkyni
         vytýkala účast na kartelové dohodě v období od dubna do srpna roku 1994. I přesto Soud potvrdil výši pokuty uložené Komisí.
      
      56  –	Výše uvedený rozsudek LR AF 1998 v. Komise, bod 296.
      
      57  –	Viz např. výše uvedený rozsudek LR AF 1998 v. Komise, bod 304, ve kterém má Soud za to, že pokud jde o stanovení základní
         částky pro podniky patřící do „druhé kategorie“, „s ohledem na kritéria […] použitá pro posouzení významu každého podniku
         na relevantním trhu […], byla Komise oprávněna legitimně uložit základní částku přinejmenším ve dvojnásobné výši ve srovnání
         s částkou uloženou podnikům třetí kategorie“.
      
      58  –	Viz výše uvedený rozsudek LR AF 1998, bod 288.
      
      59  –	V tomto ohledu je třeba podotknout, že právě z těchto důvodů se pokyny pro stanovení pokut přijaté Nederlandse Mededingingsautoriteit
         (nizozemský orgán pro hospodářskou soutěž) výslovně odchýlily od linie uplatňované Komisí:
      
      	„With regard to fines for infringements of the Competition Act, the Director-General of NMa is of the opinion that the Guidelines
         drawn up by the European Commission cannot be taken as the point of departure without adaptation. The European Commission
         uses categories of infringements, in accordance with the aforementioned Guidelines, to which fixed fines apply. A disadvantage
         of a system of fixed fines is that small undertakings are affected relatively more harshly than larger undertakings (which
         often operate internationally). The policy of the Director‑General of NMa with regard to fines must be applicable both to
         (very) large undertakings and to small and medium‑sized undertakings, without losing the intended preventive effect, on the
         one hand, and generating disproportionate results, on the other.“ (Richtsnoeren boetetoemeting – met betrekking tot het opleggen
         van boetes ingevolge artikel 57 van de Mededingingswet, ze dne 19. prosince 2001, bod 5).
      
      60  –	Sdělení o spolupráci, bod 1.3 A.
      
      61  –	Rozsudek ze dne 12. listopadu 1987, Ferriere San Carlo v. Komise, 344/85, Recueil, s. 4435.
      
      62  –	Rozsudek ze dne 15. dubna 1997, Irish Farmers Association a další, C‑22/94, Recueil, s. I‑1809, bod 25; viz rovněž rozsudek
         ze dne 11. března 1987, Van den Bergh en Jurgens v. Komise, 265/85, Recueil, s. 1155, bod 44.
      
      63  –	Viz rozsudek ze dne 14. února 1990, Delacre, 350/88, Recueil, s. I‑395, bod 33.
      
      64  –	Výše uvedený rozsudek Musique Diffusion française, bod 109.
      
      65  –	Výše uvedený rozsudek Musique Diffusion française, bod 22.
      
      66  –	Viz XXI. Zpráva o politice hospodářské soutěže, bod 120.
      
      67  –	Výše uvedený rozsudek Musique Diffusion française, bod 21. Viz rovněž výše uvedený rozsudek Michelin v. Komise, body 19
         a 20.
      
      68  –	Viz např. výše uvedený rozsudek LR AF 1998, body 201 až 203.
      
      69  –	Výše uvedený rozsudek Musique Diffusion française, bod 21, a výše uvedený rozsudek Michelin, bod 19.
      
      70  –	Výše uvedený rozsudek Musique Diffusion française, bod 22.
      
      71  –	Rozsudek ze dne 16. listopadu 2000, Sarrió v. Komise, C‑291/98 P, Recueil, s. I‑9991, bod 73; rozsudek ze dne 16. listopadu
         2000, Cascades v. Komise, C‑279/98 P, Recueil, s. I‑9693, bod 43, a rozsudek ze dne 15. října 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij
         NV (LVM) a další v. Komise, C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P, C‑252/99 P, C‑254/99 P, Recueil, s. I‑8375,
         bod 463.
      
      72  –	Viz např. výše uvedený rozsudek LR AF 1998, bod 378.
      
      73  –	Usnesení ze dne 25. března 1996, SPO a další v. Komise, C‑137/95 P, Recueil, s. I‑1611, bod 54.
      
      74  –	Viz výše uvedený rozsudek Soudu ve věci Lögstör Rör, bod 372; výše uvedený rozsudek Ke‑Kelit, bod 203, a výše uvedený
         rozsudek LR AF 1998, bod 383.
      
      75  –	Výše uvedený rozsudek LR AF 1998, bod 385. Kurzivou vyznačil generální advokát.
      
      76  –	Rozsudek ze dne 13. července 1966, spojené věci Consten a Grundig v. Komise a další, 56/64 a 58/64, Recueil, s. 429, zvláště
         s. 493.
      
      77  –	Rozsudek ze dne 8. července 1999, Komise v. Anic Partecipazioni, C‑49/92 P, Recueil, s. I‑4125, bod 90, a výše uvedený
         rozsudek Aalborg Portland a další, bod 86.
      
      78  –	Viz např. výše uvedený rozsudek Anic Partecipazioni, bod 90.
      
      79  –	Rozsudek ze dne 20. září 2001, Courage a Crehan, C‑453/99, Recueil, s. I‑6297, bod 35.
      
      80  –	Výše uvedený rozsudek Anic Partecipazioni, bod 87.
      
      81  –	Výše uvedený rozsudek Alborg Portland a další, bod 81 a násl.
      
      82  –	Výše uvedený rozsudek LR AF 1998, bod 339. 
      
      83  –	Bod 3 tohoto sdělení totiž upřesňuje polehčující okolnosti, které odůvodňují snížení pokuty, a to „výlučně pasivní nebo
         ,následovnická‘ role při porušení; praktické neprovádění dohod nebo ujednání o protiprávním jednání; ukončení protiprávního
         jednání, jakmile Komise zasáhla (zejména při provádění kontrol); existence odůvodněných pochybností podniku o tom, zda omezující
         chování nutně znamená porušení; porušení spáchaná z nedbalosti nebo neúmyslně; účinná spolupráce podniku při řízení, mimo
         oblast působnosti oznámení ze dne 18. července 1996 o neukládání nebo snížení pokut v případech kartelů; jiné“ (neoficiální překlad).
      
      84  –	Viz rozhodnutí Komise ze dne 7. června 2000, Aminokyseliny, Úř. věst. L 152, s. 24, a rozhodnutí Komise ze dne 21. listopadu
         2001, Vitaminy, Úř. věst. L 6, s. 1.
      
      85  –	Rozsudek ze dne 21. prosince 1954, Itálie v. Vysoký úřad, 2/54, Recueil, s. 73, bod 6; rozsudek ze dne 30. září 1982,
         Amylum v. Rada, 108/81, Recueil, s. 3107, bod 25, a rozsudek ze dne 4. února 1997, Belgie v. Komise, C‑71/95, C‑155/95, C‑271/95,
         Recueil, s. I‑687.