CELEX: 62006CJ0283
Language: hu
Date: 2007-10-11
Title: A Bíróság (negyedik tanács) 2007. október 11-i ítélete.#KÖGÁZ rt és társai kontra Zala Megyei Közigazgatási Hivatal Vezetője (C-283/06) és OTP Garancia Biztosító rt kontra Vas Megyei Közigazgatási Hivatal (C-312/06).#Előzetes döntéshozatal iránti kérelmek: Zala Megyei Bíróság (C-283/06) és Legfelsőbb Bíróság (C-312/06) - Magyarország.#Hatodik HÉA-irányelv - A 33. cikk (1) bekezdése - A »forgalmi adó« fogalma - Helyi iparűzési adó.#C-283/06. és C-312/06. sz. egyesített ügyek.

C‑283/06. és C‑312/06. sz. egyesített ügyek
      KÖGÁZ Rt. és társai
      kontra
      a Zala Megyei Közigazgatási Hivatal Vezetője
      és
      OTP Garancia Biztosító Rt.
      kontra
      Vas Megyei Közigazgatási Hivatal
      (a Zala Megyei Bíróság és a Legfelsőbb Bíróság [Magyarország] által benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelmek)
      „Hatodik HÉA‑irányelv – A 33. cikk (1) bekezdése – A »forgalmi adó« fogalma – Helyi iparűzési adó”
      Az ítélet összefoglalása
      1.        Adórendelkezések – Jogszabályok harmonizálása – Forgalmi adó – Közös hozzáadottértékadó‑rendszer – Más forgalmiadó‑jellegű
            nemzeti adók kivetésének tilalma
      (77/388 tanácsi irányelv, 33. cikk, (1) bekezdés)
      2.        Adórendelkezések – Jogszabályok harmonizálása – Forgalmi adó – Közös hozzáadottértékadó‑rendszer – Más forgalmiadó‑jellegű
            nemzeti adók kivetésének tilalma
      (77/388 tanácsi irányelv, 17. cikk, (2) bekezdés és 33. cikk, (1) bekezdés)
      1.        Annak megállapításához, hogy a 91/680 irányelvvel módosított, a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról
         szóló 77/388 hatodik irányelv 33. cikke értelmében valamely adó, illeték vagy teher forgalmiadó‑jellegű‑e, különösen azt kell
         vizsgálni, hogy veszélyezteti‑e a közös hozzáadottértékadó‑rendszer működését azáltal, hogy a termékek és szolgáltatások forgalmát,
         valamint a kereskedelmi ügyleteket az említett adóra jellemzőhöz hasonló módon terheli.
      
      E tekintetben minden esetben a termékek és szolgáltatások forgalmát a hozzáadottérték‑adóhoz hasonló módon terhelőnek kell
         tekinteni azon adókat, illetékeket és terheket, amelyek az említett adó alapvető jellemzőivel rendelkeznek, még ha minden
         szempontból nem is egyeznek meg ez utóbbival.
      
      Ezzel szemben nem ellentétes a hatodik irányelv 33. cikkével az olyan adó fenntartása vagy bevezetése, amely nem rendelkezik
         a hozzáadottérték‑adó valamely alapvető jellemzőjével.
      
      Négy ilyen jellemző létezik: a hozzáadottérték‑adó olyan ügyletekre történő általános alkalmazása, amelyek tárgyát termékek
         vagy szolgáltatások képezik; a hozzáadottérték‑adó összegének az adóalany által az értékesített termékek, illetve nyújtott
         szolgáltatások ellenében kapott árral arányos megállapítása; ezen adónak a termelés és a forgalmazás minden egyes szakaszában
         történő kivetése, ideértve a kiskereskedelmet is, függetlenül az előzetes ügyletek számától; a termelési és forgalmazási folyamat
         korábbi szakaszaiban megfizetett összegeknek az adóalany által fizetendő hozzáadottérték‑adóból oly módon történő levonása,
         hogy az adott szakaszban ezen adó kizárólag az akkor hozzáadott értéket érintse, és a szóban forgó adó végül a fogyasztót
         terhelje.
      
      (vö. 34–37. pont)
      2.        A 91/680 irányelvvel módosított, a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról szóló 77/388 hatodik
         irányelv 33. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az nem akadályozza az olyan közteher fenntartását, amely olyan
         jellemzőkkel rendelkezik, mint a magyar helyi iparűzési adó. Ugyanis az ilyen adó oly módon különbözik a hozzáadottérték‑adótól,
         hogy nem minősíthető az említett rendelkezés szerinti forgalmiadó‑jellegű adónak.
      
      Mindenekelőtt, amíg a hozzáadottérték‑adó ügyletenként kerül kivetésre a forgalomba hozatal szakaszában, és összege arányos
         az értékesített termék vagy a nyújtott szolgáltatás árával, addig az érintetthez hasonló adó alapja egyrészről az adózási
         időszakban értékesített termékek, illetőleg végzett szolgáltatások árbevétele, másrészről az eladott áruk beszerzési értéke,
         a közvetített szolgáltatások értéke, valamint az anyagköltség közötti különbözet, amelyet a számviteli szabályok alapján kell
         megállapítani. Mivel az ilyen adót adott időszak árbevétele alapján számítják ki, nem lehet pontosan megállapítani ezen adó
         azon összegét, amelyet az egyes termékértékesítések vagy szolgáltatásnyújtások alkalmával adott esetben az ügyfélre hárítanak,
         úgyhogy az ilyen adó nem tekinthető olyan adónak, amely az értékesített termékek, illetőleg végzett szolgáltatások árával
         arányos.
      
      Továbbá, míg a hatodik irányelv 17. cikkének (2) bekezdése alapján az adóalany jogosult az általa fizetendő hozzáadottérték‑adóból
         levonni az adóköteles tevékenységéhez felhasznált termékek és szolgáltatások után fizetendő hozzáadottérték‑adót, a szóban
         forgó adó általános szabályai szerint a levonásra – az adóalap‑meghatározás szakaszában – az eladott áruk beszerzési értéke,
         a közvetített szolgáltatások értéke, valamint az anyagköltség erejéig kerül sor. A szóban forgó adó alapja tehát nem a termelés
         vagy a forgalmazás valamely szakaszában hozzáadott értékre korlátozódik, hanem az adóalany teljes – kizárólag az említett
         tételekkel csökkentett – árbevételére kiterjed.
      
      Végül, amíg a jelen esetben a hatodik irányelv 17–20. cikkében előírt levonási mechanizmus útján a hozzáadottérték‑adó kizárólag
         a végső fogyasztót terheli, és teljes mértékben semleges a végső adófelszámítást megelőző termelési és forgalmazási folyamatban
         részt vevő adóalanyok szempontjából, függetlenül az előzetesen teljesített ügyletek számától, addig a szóban forgó adó esetében
         nem ez a helyzet. Ugyanis nem biztos, hogy a hozzáadottérték‑adóhoz hasonló fogyasztási adó mintájára végül a végső fogyasztó
         fogja ezen adó terheit viselni.
      
      (vö. 39–40., 44–45., 47., 51–52., 60–61. pont és a rendelkező rész)
A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (negyedik tanács)
      2007. október 11.(*)
      
      „Hatodik HÉA-irányelv – A 33. cikk (1) bekezdése – A »forgalmi adó« fogalma – Helyi iparűzési adó”
      A C‑283/06. és C‑312/06. sz. egyesített ügyekben,
      az EK 234. cikk alapján benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelmek tárgyában, amelyeket a Zala Megyei Bíróság (Magyarország)
         (C‑283/06) a Bírósághoz 2006. június 29‑én érkezett 2006. január 16‑i határozatával, illetve a Legfelsőbb Bíróság (Magyarország)
         (C‑312/06) a Bírósághoz 2006 július 18‑án érkezett 2006. július 10‑i határozatával terjesztett elő az előtte
      
      a KÖGÁZ Rt.,
      az E‑ON IS Hungary Kft.,
      az E‑ON DÉDÁSZ Rt.,
      a Schneider Electric Hungária Rt.,
      a TESCO Áruházak Rt.,
      az OTP Garancia Biztosító Rt.,
      az OTP Bank Rt.,
      az ERSTE Bank Hungary Rt.,
      a Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Rt. (C‑283/06)
      és
      a Zala Megyei Közigazgatási Hivatal Vezetője,
      
      valamint
      az OTP Garancia Biztosító Rt. (C‑312/06)
      és
      a Vas Megyei Közigazgatási Hivatal
      között folyamatban lévő eljárásban,
      A BÍRÓSÁG (negyedik tanács),
      tagjai: K. Lenaerts tanácselnök (előadó), G. Arestis, R. Silva de Lapuerta, J. Malenovský és T. von Danwitz bírák,
      főtanácsnok: J. Mazák,
      hivatalvezető: Fülöp B. tanácsos,
      tekintettel az írásbeli szakaszra és a 2007. június 28‑i tárgyalásra,
      figyelembe véve a következők által előterjesztett észrevételeket:
      –        a KÖGÁZ Rt., az E‑ON IS Hungary Kft., az E‑ON DÉDÁSZ Rt., a Schneider Electric Hungária Rt., a TESCO Áruházak Rt., az OTP
         Garancia Biztosító Rt., az OTP Bank Rt. és az ERSTE Bank Hungary Rt. képviseletében Oszkó P. ügyvéd,
      
      –        a Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Rt. képviseletében Deák D. ügyvéd,
      –        a magyar kormány képviseletében Fazekas J. és Somssich R., meghatalmazotti minőségben,
      –        az Európai Közösségek Bizottsága képviseletében D. Triantafyllou és Bottka V., meghatalmazotti minőségben,
      tekintettel a főtanácsnok meghallgatását követően hozott határozatra, miszerint az ügy elbírálására a főtanácsnok indítványa
         nélkül kerül sor,
      
      meghozta a következő
      Ítéletet
      1        A C‑283/06. sz. ügyben az előzetes döntéshozatal iránti kérelem egyfelől a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi
         Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság,
         a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések
         kiigazításáról szóló okmány (HL 2003. L 236., 33. o., a továbbiakban: csatlakozási okmány) X. melléklete 4. fejezete 3. pontja
         a) alpontjának, másfelől a hozzáadottérték‑adó közös rendszerének kiegészítéséről és a 77/388/EGK irányelvnek a fiskális határok
         megszüntetésére tekintettel történő módosításáról szóló, 1991. december 16‑i 91/680/EGK tanácsi irányelvvel (HL L 376., 1. o.;
         magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet 1. kötet 160. o.) módosított, a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról
         – közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap‑megállapításról szóló, 1977. május 17‑i 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv
         (HL L 145., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet, 1. kötet, 23. o., a továbbiakban: hatodik irányelv) 33. cikkének
         értelmezésére vonatkozik.
      
      2        E kérelmet kilenc – magyar jog alá tartozó – társaság, a KÖGÁZ Rt., az E‑ON IS Hungary Kft., az E‑ON DÉDÁSZ Rt., a Schneider
         Electric Hungária Rt., a TESCO Áruházak Rt., az OTP Garancia Biztosító Rt., az OTP Bank Rt., az ERSTE Bank Hungary Rt., valamint
         a Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Rt. (a továbbiakban együttesen: a C‑283/06. sz. ügy alapeljárásának felperesei) és
         a Zala Megyei Közigazgatási Hivatal Vezetője (a továbbiakban: a C‑283/06. sz. ügy alapeljárásának alperese) között folyamatban
         lévő eljárásban terjesztették elő, amelynek tárgyát a 2005. évi helyi iparűzési adóelőleg megfizetésére vonatkozóan az említett
         társaságokkal szemben kibocsátott fizetési meghagyások képezik.
      
      3        A C‑312/06. sz. ügyben az előzetes döntéshozatal iránti kérelem egyfelől a csatlakozási okmány X. melléklete 4. fejezete 3. pontja
         a) alpontjának, másfelől a hatodik irányelv 33. cikke (1) bekezdésének értelmezésére vonatkozik.
      
      4        E kérelmet továbbá a magyar jog alá tartozó OTP Garancia Biztosító Rt. (a továbbiakban: a C‑312/06. sz. ügy alapeljárásának
         felperese) és a Vas Megyei Közigazgatási Hivatal (a továbbiakban: a C‑312/06. sz. ügy alapeljárásának alperese) között folyamatban
         lévő eljárásban terjesztették elő, amelynek tárgyát a 2005. szeptember 15‑vel, illetve 2006. március 15‑vel végződő adózási
         időszak tekintetében a helyi iparűzési adóelőleg megfizetésére vonatkozóan e társasággal szemben kibocsátott fizetési meghagyás
         képezi.
      
       Jogi háttér
       A közösségi szabályozás
       A csatlakozási okmány
      5        A csatlakozási okmánynak a „Csatlakozási okmány 24. cikkében hivatkozott lista: Magyarország” című X. melléklete alatt található
         a „Versenypolitika” elnevezésű 4. fejezet, amely az EK‑Szerződés VI. címének 1. fejezetére vonatkozik, amely a versenyszabályokról
         szól.
      
      6        A 4. fejezet „Helyi adókedvezmények formájában nyújtott támogatások” című 3. pontjának a) alpontja előírja:
      
      „Az EK‑Szerződés 87. és 88. cikkében foglaltak ellenére Magyarország 2007. december 31‑ig fenntarthatja a pénzügyi tárgyú
         törvények módosításáról szóló 2001. évi L. törvény 79. §‑ának (1) és (2) bekezdésével és az adókról, járulékokról és egyéb
         költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról szóló 2002. évi XLII. törvény 158. §‑ával módosított, a helyi adókról
         szóló 1990. évi C. törvény 6. §‑a és 7. §‑a alapján az adóalap 2%‑áig a helyi önkormányzatok által meghatározott ideig nyújtott
         iparűzési adókedvezményeket.”
      
       A hatodik irányelv
      7        A hatodik irányelv 33. cikkének (1) bekezdése ekként rendelkezik:
      
      „Az egyéb közösségi rendelkezések, különösen a jövedéki termékek birtoklására, szállítására és ellenőrzésére vonatkozó általános,
         hatályban lévő közösségi rendelkezések sérelme nélkül, ezen irányelv nem akadályozza a tagállamokat biztosítási szerződésekre
         vonatkozó adók, a fogadásokra és szerencsejátékokra vonatkozó adók, a jövedéki adók, a bélyegilletékek és még általánosabban
         az olyan adók, illetékek vagy terhek fenntartásában vagy bevezetésében, amelyeket nem lehet forgalmi adóként jellemezni, feltéve
         ugyanakkor, hogy ezen adók, illetékek vagy terhek a tagállamok közötti kereskedelemben nem vezetnek alaki követelményekhez
         a határátlépéssel összefüggésben.”
      
       A nemzeti szabályozás
      8        Az előzetes döntéshozatalra utaló végzésekben foglaltakból kitűnik, hogy a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban:
         az 1990. évi törvény) felhatalmazza Magyarország önkormányzatait, hogy illetékességi területükön helyi iparűzési adót (a továbbiakban:
         HIPA) vezessenek be.
      
      9        A fenti végzésekben foglaltak szerint:
      
      –        a HIPA az ország területére nézve nem általános jellegű, hanem ún. helyi adó, amelynek bevezetése, hatályon kívül helyezése,
         és módosítása az önkormányzatok mérlegelési jogkörébe tartozik;
      
      –        amennyiben az adót bevezették, adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett
         iparűzési tevékenység; az adó alanya a vállalkozó;
      
      –        ezen adó alapja az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adott időszakban értékesített termék, illetőleg
         végzett szolgáltatás nettó árbevétele, az eladott áruk beszerzési értékével és a közvetített szolgáltatások értékével, valamint
         az anyagköltséggel csökkentve;
      
      –        egyéni vállalkozó és mezőgazdasági kistermelő esetében a szóban forgó adó alapja a személyi jövedelemadóról szóló törvény
         szerinti átalányadó alapjának 20%‑kal növelt összege;
      
      –        az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá tartozó vállalkozó az adó alapját ettől eltérően az egyszerűsített vállalkozói
         adó 50%‑ában is megállapíthatja;
      
      –        az önkormányzat, amely bevezette a HIPA‑t, jogosult adómentességet és adókedvezményt megállapítani; adómentesség és adókedvezmény
         csak azt a vállalkozót illeti meg, amelynek esetében ezen adó alapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot vagy az önkormányzat
         által ezen értéknél alacsonyabban meghatározott összeget;
      
      –        különös kedvezmény vehető igénybe (1 millió forint/fő összegű adóalap‑csökkentés) abban az esetben, ha a foglalkoztatottak
         száma az adóév során nő;
      
      –        állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a HIPA évi mértékének felső határa az adóalap 2%‑a;
      –        az adóalanyok nem kötelesek feltüntetni a HIPA összegét a számlán vagy a számviteli bizonylatokon; az adóalany által beszerzett
         termékek és szolgáltatások árában esetlegesen megjelenő adó levonására az 1990. évi törvény nem nyújt lehetőséget;
      
      –        az 1990. évi törvény nem tartalmaz olyan kifejezett rendelkezést, amely szerint a HIPA áthárítható a fogyasztóra, ugyanakkor
         a HIPA a fogyasztói árba beépíthető;
      
      –        Magyarországon a HIPA‑val egyidejűleg létezik hozzáadottérték-adó (az általános forgalmi adó), amelyet az 1992. évi LXXIV. törvény
         szabályoz.
      
       Az alapügyek és az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések
       A C‑283/06. sz. ügy
      10      A C‑283/06. sz. ügy alapeljárásának alperese több, a 2005. év során hozott határozatával helyben hagyta a különböző önkormányzati
         adóhatóságok által a szóban forgó ügy alapeljárásának felperesei ellen a 2005. évi HIPA‑előleg megfizetésére vonatkozóan kibocsátott
         fizetési meghagyásokat.
      
      11      Az alapeljárás említett alperese határozatait az 1990. évi törvény 41. §‑ának (1) és (2) bekezdésére, valamint a HIPA bevezetéséről
         szóló egyes önkormányzati rendeletekre alapítja. Úgy véli, hogy a C‑283/03. sz. ügy alapeljárásának felperesei az adóbevallásuk
         benyújtásával elismerték adókötelezettségüket, és mindebből adóelőleg-fizetési kötelezettségük is következik. Az alapeljárás
         alperese egyes határozataiban cáfolta azt az érvelést, miszerint – forgalmiadó-jellegű adóról lévén szó – a hatodik irányelv
         33. cikke folytán a HIPA‑nak nincs jogalapja.
      
      12      Az alapeljárás felperesei keresetet nyújtottak be a Zala Megyei Bírósághoz az említett határozatok ellen. Lényegében azt állítják,
         hogy a határozatok jogszabálysértőek, mert 2004 májusától kezdődően a hatodik irányelv 33. cikkének közvetlen hatálya folytán
         nem volt adófizetési kötelezettségük.
      
      13      A kérdést előterjesztő bíróság véleménye szerint a csatlakozási okmány X. melléklete 4. fejezete 3. pontjának a) alpontját
         akként lehet értelmezni, hogy annak célja a HIPA átmeneti derogációja, illetve legalább akként, hogy a kedvezményekhez fűződő,
         2007. december 31‑ig fennálló mentességgel a szerződő felek elismerték a HIPA‑nak a közösségi joggal való összeegyeztethetőségét.
      
      14      Amennyiben a Bíróság osztja e véleményt, a kérdést előterjesztő bíróságnak nincs további kérdése. Az ellenkező esetben úgy
         véli, hogy a hatodik irányelv 33. cikke szerinti nem forgalmiadó-jellegű közterhek fogalma értelmezésre szorul.
      
      15      Ilyen körülmények között a Zalai Megyei Bíróság felfüggesztette az eljárást, és előzetes döntéshozatal céljából a következő
         két kérdést terjesztette a Bíróság elé.
      
      „1)      A [csatlakozási okmány] […] [X. melléklete 4. fejezete 3. pontjának a) alpontja] […] értelmezhető‑e akként, hogy:
      –        Magyarország átmeneti mentességet kapott [a HIPA] fenntartására; avagy akként, hogy:
      –        a Csatlakozási szerződés a [HIPA‑kedvezmények] fenntartásának lehetőségével elismerte Magyarország (átmeneti) jogát magának
         az iparűzési adónemnek a fenntartására is?
      
      2)      Amennyiben az Európai Bíróság válasza az 1) pontban foglalt kérdésre nemleges, […] [a hatodik irányelv] […] helyes értelmezése
         szerint mely ismérvek alapján minősül egy adófajta az [ezen] irányelv 33. cikkében említett nem forgalmiadó-jellegű adónak?”
      
       A C‑312/06. sz. ügy
      16      A C‑312/06. sz. ügy alapeljárásának alperese a 2005. évben hozott határozatában helyben hagyta az illetékes önkormányzati
         adóhatóság által a szóban forgó ügy alapeljárásának felperese ellen a 2005. szeptember 15‑vel, illetve 2006. március 15‑vel
         végződő adózási időszak tekintetében a HIPA‑előleg megfizetésére vonatkozóan kibocsátott fizetési meghagyást.
      
      17      E határozatot, amely az 1990. évi törvény 39. §‑ának (1) bekezdésén, 41. §‑ának (2) bekezdésén, valamint a 13/2003. (III. 27.)
         önkormányzati rendelet 8. §‑ának (1) bekezdésén alapul, az alapeljárás alperese azzal indokolta, hogy a csatlakozási tárgyalások
         során a HIPA átvilágításra került, és a csatlakozási okmányban Magyarország engedélyt kapott az ezen adó alóli kedvezmények
         2007. december 31‑ig történő fenntartására. A C‑312/06. sz. ügy alapeljárásának alperese szerint a csatlakozási okmány rögzíti
         a szóban forgó adó konstrukcióját, így ez az Európai Unió által elfogadottnak tekintendő.
      
      18      A C‑312/06. sz. ügy alapeljárásának felperese keresetet nyújtott be a Vas Megyei Bírósághoz az említett határozat ellen. Azzal
         érvelt, hogy a határozat jogszabálysértő, mivel a HIPA forgalmi adónak minősül, amelynek a Magyar Köztársaság részéről történő
         fenntartása az Európai Unióhoz való csatlakozását követően a hatodik irányelv 33. cikkének (1) bekezdésébe ütközik, és egyébként
         nem lehet úgy tekintetni, hogy a csatlakozási okmány átmenetileg engedélyezi.
      
      19      A Vas Megyei Bíróság e keresetet lényegében azzal az indokolással utasította el, hogy az a tény, hogy a csatlakozási okmány
         átmeneti mentességet biztosított a Magyar Köztársaság számára a HIPA tekintetében, szükségszerűen azt jelenti, hogy az Európai
         Unió elfogadta ezen adó ideiglenes fenntartását.
      
      20      A C‑312/06. sz. ügy alapeljárásának felperese felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Legfelsőbb Bírósághoz a Vas Megyei Bíróság
         ítélete ellen.
      
      21      A kérdést előterjesztő bíróság véleménye szerint a csatlakozási okmány X. melléklete 4. fejezete 3. pontjának a) alpontját
         akként lehet értelmezni, hogy a szerződő felek a HIPA‑kedvezmények fenntartására vonatkozó átmeneti mentességek biztosításával
         egyúttal ezen adóra vonatkozóan is mentességet biztosítottak, az tehát 2007. december 31‑ig összeegyeztethető a közösségi
         joggal. Ezzel ellentétes értelmezés esetén viszont a hatodik irányelv 33. cikkének (1) bekezdése tükrében azt kell eldönteni,
         hogy lényegi ismérvei alapján az olyan adó, mint a HIPA, forgalmi jellegű adónak minősül‑e.
      
      22      Ilyen körülmények között a Legfelsőbb Bíróság felfüggesztette az eljárást, és előzetes döntéshozatal céljából a következő
         két kérdést terjesztette a Bíróság elé.
      
      „1)      A [csatlakozási okmány X. melléklete 4. fejezete 3. pontjának a) alpontja] értelmezhető‑e akként, hogy Magyarország átmeneti
         mentességet kapott [a HIPA] fenntartására, azaz úgy, hogy a [c]satlakozási okmány [a HIPA‑kedvezmények] fenntartásával elismerte
         Magyarország átmeneti jogát magának az iparűzési adónemnek a fenntartására is?
      
      2)      A [hatodik irányelv 33. bekezdésének (1) cikkét] úgy kell‑e értelmezni, hogy az megtiltja a vállalkozói minőségben végzett
         nyereség‑ és jövedelemszerzésre irányuló tevékenység adóztatására irányuló olyan (helyi iparűzési) adó fenntartását, amelynek
         egyik fő jellemzője, hogy a nettó árbevételre kerül kivetésre oly módon, hogy az csökkentésre kerül az eladott áruk beszerzési
         értékével, a közvetített szolgáltatások értékével és az anyagköltséggel, azaz az ilyen jellegű adó e cikk szempontjából meg
         nem engedett forgalmi jellegű adónak minősül‑e?”
      
       Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdésekről
      23      Amint a KÖGÁZ Rt., az E‑ON IS Hungary Kft., az E‑ON DÉDÁSZ Rt., a Schneider Electric Hungária Rt., a TESCO Áruházak Rt., az
         OTP Garancia Biztosító Rt., az OTP Bank Rt. és az ERSTE Bank Hungary Rt. (a továbbiakban együttesen: a KÖGÁZ és társai), a
         magyar kormány, valamint az Európai Közösségek Bizottsága javasolta, először a kérdést előterjesztő bíróságok által feltett
         második kérdést kell megvizsgálni, amely a hatodik irányelv 33. cikkének értelmezésére irányul.
      
      24      A C‑283/06. sz. ügyben e kérdés azokra az ismérvekre irányul, amelyek alapján valamely adófajta a hatodik irányelv 33. cikke
         szerint nem minősül forgalmiadó‑jellegűnek.
      
      25      Összefüggéseit is tekintve az említett kérdés a C‑312/06. sz. ügyben feltett második kérdéshez hasonlóan arra irányul, hogy
         akként kell‑e értelmezni az említett 33. cikket, hogy akadályozza az olyan adó fenntartását, amely olyan jellemzőkkel rendelkezik,
         mint a HIPA.
      
      26      A hatodik irányelv 33. cikkének értelmezéséhez e rendelkezést jogalkotási hátterével együtt kell vizsgálni. Ennek érdekében
         célszerű mindenekelőtt emlékeztetni a hozzáadottérték‑adó (a továbbiakban: HÉA) közös rendszerének létrehozásával követett
         célokra (a C‑475/03. sz., Banca Popolare di Cremona ügyben 2006. október 3‑án hozott ítélet [EBHT 2006., I‑9373. o.] 18. pontja).
      
      27      A tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról szóló, 1967. április 11‑i 67/227/EGK első tanácsi
         irányelv (HL 1967. 71., 1301. o.; magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet, 1. kötet, 3. o., a továbbiakban: első irányelv) preambulumbekezdéseiből
         következik, hogy a forgalmi adókra vonatkozó jogszabályok összehangolásának lehetővé kell tennie az olyan közös piac létrehozását,
         amelyen belül egészséges verseny folyik, és amelynek jellemzői hasonlóak a belső piac jellemzőihez, megszüntetve az adóztatás
         azon eltéréseit, amelyek torzíthatják a versenyt, és akadályozhatják a kereskedelmet (a C‑338/97., C‑344/97. és C‑390/97. sz.,
         Pelzl és társai egyesített ügyekben 1999. június 8‑án hozott ítélet [EBHT 1999., I‑3319. o.] 14. pontja, valamint a Banca
         Popolare di Cremona ügyben hozott, fent hivatkozott ítélet 19. pontja).
      
      28      A közös HÉA‑rendszert a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról – a közös hozzáadottértékadó‑rendszer
         struktúrájáról és alkalmazási módjairól szóló, 1967. április 11‑i 67/228/EGK második tanácsi irányelv (HL 1967. 71., 1303. o.,
         a továbbiakban: második irányelv) és a hatodik irányelv hozta létre (a Pelzl és társai ügyben hozott, fent hivatkozott ítélet
         15. pontja, valamint a Banca Popolare di Cremona ügyben hozott, fent hivatkozott ítélet 20. pontja).
      
      29      A 67/227 első irányelv 2. cikkének megfelelően a közös HÉA‑rendszer alapelve abban áll, hogy a termékekre és szolgáltatásokra
         a kiskereskedelmi szakasszal bezárólag általános fogyasztási adót alkalmazzanak, amely adó az áruk és a szolgáltatások árával
         pontosan arányban van, függetlenül azon ügyletek számától, amelyek a termelési és a forgalmazási folyamat során az adó felszámítási
         szakaszát megelőzően valósultak meg (lásd különösen a 295/84. sz., Rousseau Wilmot ügyben 1985. november 27‑én hozott ítélet
         [EBHT 1985., 3759. o.] 15. pontját, a 252/86. sz. Bergandi‑ügyben 1988. március 3‑án hozott ítélet [EBHT 1988., 1343. o.]
         15. pontját, a 93/88. és 94/88. sz., Wisselink és társai egyesített ügyekben 1989. július 13‑án hozott ítélet [EBHT 1989.,
         2671. o.] 18. pontját, a Pelzl és társai ügyben hozott, fent hivatkozott ítélet 16. pontját, valamint a Banca Popolare di
         Cremona ügyben hozott, fent hivatkozott ítélet 21. pontját).
      
      30      Mindazonáltal az egyes ügyletek során a HÉA csak az ár különböző összetevőit közvetlenül terhelő HÉA összegének levonását
         követően számítandó fel; a levonás mechanizmusát a hatodik irányelv 17. cikkének (2) bekezdése szabályozza oly módon, hogy
         az adóalanyok jogosultak legyenek levonni az általuk fizetendő HÉA‑ból a HÉA azon összegeit, amelyeket az előzetes termékek
         és szolgáltatások után számoltak fel, és az adó az egyes szakaszokban kizárólag a hozzáadott értéket terhelje, és annak terheit
         végül a végső fogyasztó viselje (a Pelzl és társai ügyben hozott, fent hivatkozott ítélet 17. pontja, valamint a Banca Popolare
         di Cremona ügyben hozott, fent hivatkozott ítélet 22. pontja).
      
      31      Azon cél elérése érdekében, hogy az azonos ügyletek adózási feltételei egyenlők legyenek, függetlenül attól, hogy az ügyleteket
         melyik tagállamban teljesítik, a 67/228 második irányelv preambulumbekezdéseinek megfelelően a HÉA‑nak fel kellett váltania
         a különböző tagállamokban hatályos forgalmi adókat (lásd különösen a Pelzl és társai ügyben hozott, fent hivatkozott ítélet
         18. pontját, valamint a Banca Popolare di Cremona ügyben hozott, fent hivatkozott ítélet 23. pontját).
      
      32      E gondolatmenetet követve a hatodik irányelv a 33. cikkében kizárólag akkor engedi meg a termékértékesítést, a szolgáltatásnyújtást
         és a behozatalt terhelő adók, illetékek és terhek valamely tagállam általi fenntartását vagy bevezetését, ha azok nem forgalmiadó‑jellegűek
         (lásd különösen a Pelzl és társai ügyben hozott, fent hivatkozott ítélet 19. pontját, valamint a Banca Popolare di Cremona
         ügyben hozott, fent hivatkozott ítélet 24. pontját).
      
      33      Ezzel szemben a közösségi jog a jelen állapotában nem tartalmaz egyetlen olyan különös rendelkezést sem, amely arra irányul,
         hogy kizárja vagy korlátozza a tagállamok azon lehetőségét, hogy a forgalmi adóktól eltérő adót, illetéket vagy terhet vezessenek
         be (a Wisselink és társai ügyben hozott, fent hivatkozott ítélet 13. pontja, valamint a C‑318/96. sz. SPAR‑ügyben 1998. február
         19‑én hozott ítélet [EBHT 1998., I‑785. o.] 21. pontja). Sőt, a hatodik irányelv 33. cikkéből következik, hogy a közösségi
         jog megengedi a HÉA‑val versengő adószabályozást is (a Wisselink és társai ügyben hozott, fent hivatkozott ítélet 14. pontja,
         a C‑109/90. sz. Giant‑ügyben 1991. március 19‑én [EBHT 1991., I‑1385. o.] 9. pontja, valamint a SPAR‑ügyben hozott, fent hivatkozott
         ítélet 21. pontja; lásd szintén ebben az értelemben a 73/85. sz. Kerrutt‑ügyben 1986. július 8‑án hozott ítélet [EBHT 1986.,
         2219. o.] 22. pontját).
      
      34      Annak megállapításához, hogy a hatodik irányelv 33. cikke értelmében valamely adó, illeték vagy teher forgalmiadó‑jellegű‑e,
         különösen azt kell vizsgálni, hogy veszélyezteti‑e a közös HÉA‑rendszer működését azáltal, hogy a termékek és szolgáltatások
         forgalmát, valamint a kereskedelmi ügyleteket a HÉA‑ra jellemzőhöz hasonló módon terheli (a Pelzl és társai ügyben hozott,
         fent hivatkozott ítélet 20. pontja, valamint a Banca Popolare di Cremona ügyben hozott, fent hivatkozott ítélet 25. pontja;
         lásd szintén ebben az értelemben a C‑437/97. sz., EKW és Wein & Co, ügyben 2000. március 9‑én hozott ítélet [EBHT 2000., I‑1157. o.]
         20. pontját, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlatot).
      
      35      A Bíróság e tekintetben leszögezte, hogy minden esetben a termékek és szolgáltatások forgalmát a HÉA‑hoz hasonló módon terhelőnek
         kell tekinteni azon adókat, illetékeket és terheket, amelyek a HÉA alapvető jellemzőivel rendelkeznek, még ha minden szempontból
         nem is egyeznek meg ez utóbbival (a C‑200/90. sz., Dansk Denkavit és Poulsen Trading ügyben 1992. március 31‑én hozott ítélet
         [EBHT 1992., I‑2217. o.] 11. és 14. pontja; a C‑308/01. sz., GIL Insurance és társai ügyben 2004. április 29‑én hozott ítélet
         [EBHT 2004., I‑4777. o.] 32. pontja, valamint a Banca Popolare di Cremona ügyben hozott, fent hivatkozott ítélet 26. pontja).
      
      36      Ezzel szemben nem ellentétes a hatodik irányelv 33. cikkével az olyan adó fenntartása vagy bevezetése, amely nem rendelkezik
         a HÉA valamely alapvető jellemzőjével (a C‑130/96. sz., Solisnor‑Estaleiros Navais ügyben 1997. szeptember 17‑én hozott ítélet
         [EBHT 1997., I‑5053. o.] 19. és 20. pontja, a GIL Insurance és társai ügyben hozott, fent hivatkozott ítélet 34. pontja, valamint
         a Banca Popolare di Cremona ügyben hozott, fent hivatkozott ítélet 27. pontja).
      
      37      A Bíróság pontosította, hogy melyek a HÉA alapvető jellemzői. A megfogalmazásban rejlő néhány eltéréstől eltekintve a Bíróság
         ítélkezési gyakorlatából kitűnik, hogy négy ilyen jellemző létezik: a HÉA olyan ügyletekre történő általános alkalmazása,
         amelyek tárgyát termékek vagy szolgáltatások képezik; a HÉA összegének az adóalany által az értékesített termékek, illetve
         nyújtott szolgáltatások ellenében kapott árral arányos megállapítása; ezen adónak a termelés és a forgalmazás minden egyes
         szakaszában történő kivetése, ideértve a kiskereskedelmet is, függetlenül az előzetes ügyletek számától; a termelési és forgalmazási
         folyamat korábbi szakaszaiban megfizetett összegeknek az adóalany által fizetendő HÉA‑ból oly módon történő levonása, hogy
         az adott szakaszban ezen adó kizárólag az akkor hozzáadott értéket érintse, és a szóban forgó adó végül a fogyasztót terhelje
         (a Banca Popolare di Cremona ügyben hozott, fent hivatkozott ítélet 28. pontja).
      
      38      Annak érdekében, hogy elkerülhetőek legyenek a közös HÉA‑rendszer által követett – a jelen ítélet 27–34. pontjában említett –
         céllal összeegyeztethetetlen eredmények, minden esetben e célra tekintettel kell elvégezni az olyan adó jellemzőinek a HÉA
         jellemzőivel történő összehasonlítását, mint a HIPA. Ebben a körben különös figyelmet kell fordítani arra a követelményre,
         hogy a közös HÉA‑rendszer semlegessége mindig biztosítva legyen (a Banca Popolare di Cremona ügyben hozott, fent hivatkozott
         ítélet 29. pontja).
      
      39      A jelen esetben a HÉA második alapvető jellemzőjét illetően meg kell állapítani, hogy amíg a HÉA ügyletenként kerül kivetésre
         a forgalomba hozatal szakaszában, és összege arányos az értékesített termék vagy a nyújtott szolgáltatás árával (a Banca Popolare
         di Cremona ügyben hozott, fent hivatkozott ítélet 30. pontja), addig az olyan adónak, mint a HIPA, egyrészről az adózási időszakban
         értékesített termékek, illetőleg végzett szolgáltatások árbevétele, másrészről az eladott áruk beszerzési értéke, a közvetített
         szolgáltatások értéke, valamint az anyagköltség közötti különbözet az alapja, amelyet a számviteli szabályok alapján kell
         megállapítani.
      
      40      Mivel az ilyen adót adott időszak árbevétele alapján számítják ki, nem lehet pontosan megállapítani ezen adó azon összegét,
         amelyet az egyes termékértékesítések vagy szolgáltatásnyújtások alkalmával adott esetben az ügyfélre hárítanak, úgyhogy nem
         teljesül az a feltétel, miszerint ezen összegnek az adóalany által bevételezett vételárral kell arányosnak lennie (lásd ebben
         az értelemben a Pelzl és társai ügyben hozott, fent hivatkozott ítélet 25. pontját).
      
      41      Továbbá – amint azt a Bizottság is hangsúlyozta – a HIPA‑ról szóló szabályozás egyes esetekben az adóalap-meghatározás tekintetében
         egyszerűsített, átalány jellegű szabályokat tartalmaz, amelyek vagy valamely másik adó alapjának meghatározott százalékkal
         növelt összegére (az egyéni vállalkozók és a mezőgazdasági kistermelők esetében), vagy valamely másik adó meghatározott részére
         hivatkoznak (az egyszerűsített vállalkozói adó alá tartozó vállalkozások esetében).
      
      42      Ezekben az esetekben a HIPA alapját nyilvánvalóan a termékek vagy szolgáltatások ügyfelek által megfizetett árától eltérő
         tényezők határozzák meg (lásd analógia útján a C‑347/90. sz. Bozzi‑ügyben 1992. május 7‑én hozott ítélet [EBHT 1992., I‑2947. o.]
         15. pontját).
      
      43      E külön szabályok is alátámasztják az adóalany által megfizetett HIPA‑összeg és az ezen adóalany által értékesített termékek,
         illetőleg végzett szolgáltatások ára közötti arányossági viszony teljes hiányát.
      
      44      E feltételek mellett az ilyen adó nem tekinthető olyan adónak, amely az értékesített termékek, illetőleg végzett szolgáltatások
         árával arányos.
      
      45      A HÉA negyedik alapvető jellemzője kapcsán elsősorban arra kell emlékeztetni, hogy míg a hatodik irányelv 17. cikkének (2) bekezdése
         alapján az adóalany jogosult az általa fizetendő HÉA‑ból levonni az adóköteles tevékenységéhez felhasznált termékek és szolgáltatások
         után fizetendő HÉA‑t, a HIPA általános szabályai szerint a levonásra – az adóalap-meghatározás szakaszában – az eladott áruk
         beszerzési értéke, a közvetített szolgáltatások értéke, valamint az anyagköltség erejéig kerül sor.
      
      46      A tárgyaláson elhangzott szóbeli előterjesztésekből – az adóalany által végzett szolgáltatásokat illetően – tehát kitűnik,
         hogy az adóalany csak az irányadó jogszabályban rögzített feltételeknek megfelelő költségeket, azaz az alvállalkozók vagy
         közvetítők által végzett szolgáltatások költségeit vonhatja le a HIPA alapjából, illetve levonhatja még azon szolgáltatások
         költségeit is, amelyeket az adóalany vásárolt, majd változatlan formában továbbértékesített ügyfeleinek (ún. „továbbszámlázott”
         szolgáltatások). Ellenben az említett adóalap nem csökkenthető a szakértői szolgáltatások költségével, illetve azon szolgáltatások
         költségével, amelyeket az adóalany az adóköteles tevékenységéhez vett igénybe, és amelyeket változatlan formában nem hoz újra
         forgalomba (ún. „vásárolt” szolgáltatások).
      
      47      A HIPA alapja tehát nem a termelés vagy a forgalmazás valamely szakaszában hozzáadott értékre korlátozódik, hanem az adóalany
         teljes – a jelen ítélet 45. pontjában meghatározott tételekkel csökkentett – árbevételére kiterjed (lásd analógia útján a
         Pelzl és társai ügyben hozott, fent hivatkozott ítélet 23. pontját).
      
      48      Másodsorban egészen bizonyos, hogy az előzetesen megfizetett adó levonásának kiszámítására szolgáló módszer tekintetében fennálló
         különbségek nem vonhatnak ki valamely adót a hatodik irányelv 33. cikkében rögzített tilalom alól, ha az eltérések inkább
         technikai jellegűek, és nem akadályozzák meg azt, hogy ezen adó alapvetően a HÉA‑val azonos módon érvényesüljön (a Banca Popolare
         di Cremona ügyben hozott, fent hivatkozott ítélet 31. pontja).
      
      49      Az is igaz, hogy – amint azt a KÖGÁZ és társai, valamint a Vodafone megjegyezte – ahhoz, hogy valamely adó forgalmiadó‑jellegű
         legyen, a rá vonatkozó nemzeti jogszabályoknak nem kell kifejezetten előírniuk, hogy az adót a fogyasztókra lehet hárítani
         (a C‑370/95–C‑372/95. sz., Careda és társai egyesített ügyekben 1997. június 26‑án hozott ítélet [EBHT 1997., I‑3721. o.]
         18. pontja), és az érintett adót az ügyfél részére kibocsátott számlán sem kell külön feltüntetni (lásd ebben az értelemben
         a Dansk Denkavit és Poulsen Trading ügyben hozott, fent hivatkozott ítélet 13. és 14. pontját, valamint a Careda és társai
         ügyben hozott, fent hivatkozott ítélet 23. és 26. pontját).
      
      50      Ezzel szemben a hatodik irányelv 33. cikkének alkalmazási körén kívül kerülhet az olyan adó, amely a termelési tevékenységet
         úgy terheli, hogy nem biztos, hogy a HÉA‑hoz hasonló fogyasztási adó mintájára végül a végső fogyasztó fogja annak terheit
         viselni (a Banca Popolare di Cremona ügyben hozott, fent hivatkozott ítélet 31. pontja).
      
      51      Amíg a jelen esetben a hatodik irányelv 17–20. cikkében előírt levonási mechanizmus útján a HÉA kizárólag a végső fogyasztót
         terheli, és teljes mértékben semleges a végső adófelszámítást megelőző termelési és forgalmazási folyamatban részt vevő adóalanyok
         szempontjából, függetlenül az előzetesen teljesített ügyletek számától (lásd ebben az értelemben a C‑317/94. sz., Elida Gibbs
         ügyben 1996. október 24‑én hozott ítélet [EBHT 1996., I‑5339. o.] 19., 22. és 23. pontját, a C‑427/9815. sz., Bizottság kontra
         Németország ügyben 2002. október 15‑én hozott ítélet [EBHT 2002., I‑8315. o.] 29. pontját, valamint a Banca Popolare di Cremona
         ügyben hozott, fent hivatkozott ítélet 32. pontját), addig az olyan adó esetében, mint a HIPA, nem ez a helyzet.
      
      52      Amint ugyanis a Bizottság is megjegyezte: az előzetes döntéshozatalra utaló határozatokban foglaltakból kitűnik, hogy nem
         biztos, hogy a HÉA‑hoz hasonló fogyasztási adó mintájára végül a végső fogyasztó fogja a HIPA terheit viselni.
      
      53      A kérdést előterjesztő bíróságok azt is hangsúlyozzák, hogy az adó természetéből következően a HIPA áthárítása nem szükségszerű.
         Hozzáteszik, hogy az adó áthárítását a vevő nem feltételenül ismerheti fel, és amennyiben az adó beépül azon termékek vagy
         szolgáltatások árába, amelyeket adóalanyként szerzett be, nem feltétlenül fogja azt az ügyfelei részére értékesített termékek
         vagy szolgáltatások árába beépíteni.
      
      54      Ezen túlmenően, amint azt a magyar kormány is hangsúlyozta, mivel a HIPA‑t egy adott időszak árbevétele alapján számítják
         ki, az adóalany nem képes pontosan meghatározni sem a beszerzett termékek és az igénybevett szolgáltatások árában foglalt
         HIPA összegét (lásd analógia útján a Banca Popolare di Cremona ügyben hozott, fent hivatkozott ítélet 33. pontját), sem a
         HIPA‑nak azt a hányadát, amelyet az egyes termékértékesítések vagy szolgáltatásnyújtások alkalmával adott esetben a fogyasztóra
         hárítanak (lásd ebben az értelemben a Giant‑ügyben hozott, fent hivatkozott ítélet 14. pontját, valamint a Pelzl és társai
         ügyben hozott, fent hivatkozott ítélet 25. pontját).
      
      55      Amint ugyanis e kormány megjegyezte, ha a saját tevékenységével kapcsolatban fizetendő adónak a következő forgalmazási vagy
         fogyasztási szakaszra történő áthárítása érdekében az adóalany beépítené e terhet eladási áraiba, a HIPA alapja a továbbiakban
         magát az adót is tartalmazná, így a HIPA‑t olyan összeg alapján kellene kiszámítani, amelyet a fizetendő adót már előzetesen
         tartalmazó eladási ár alapján határoztak meg (lásd analógia útján a Banca Popolare di Cremona ügyben hozott, fent hivatkozott
         ítélet 33. pontját).
      
      56      Mindenesetre még ha feltételezhető is, hogy a HIPA azon alanya, aki a végső fogyasztó részére értékesít, az árai megállapításakor
         figyelembe veszi az általános ráfordításaiban foglalt adót, nem minden adóalany számára lehetséges az adóteher ilyen módon
         történő – vagy teljes – áthárítása (lásd analógia útján a Pelzl és társai ügyben hozott, fent hivatkozott ítélet 24. pontját,
         valamint a Banca Popolare di Cremona ügyben hozott, fent hivatkozott ítélet 34. pontját).
      
      57      A fenti megfontolásokból következik, hogy a fenti jellemzőkre tekintettel az olyan adó, mint a HIPA, nem úgy került kialakításra,
         hogy azt a HÉA‑ra jellemző módon a végső fogyasztóra hárítsák.
      
      58      Ebből a szempontból az ilyen adó különbözik az olyan hozzájárulástól, amely a Dansk Denkavit és Poulsen Trading ügyben hozott,
         fent hivatkozott ítélet tárgyát is képezte, és amelyet ezen ítélet 14. pontja a HÉA közös rendszerével összeegyeztethetetlennek
         minősített, mivel e hozzájárulást arra szánták, hogy – amint az említett ítélet 3. pontjából következik – a végső fogyasztóra
         hárítsák. A szóban forgó hozzájárulást a HÉA esetében alkalmazottal azonos adóalapra vetették ki, és az utóbbival párhuzamosan
         igényelték vissza, amint az az ítélet 8. pontjából is következik.
      
      59      Következésképpen: még ha feltételezzük is, hogy – amint a KÖGÁZ és társai, valamint a Vodafone előadta – a HIPA‑t általánosan
         alkalmazzák a HIPA‑t bevezető önkormányzatok, e körülmény nem elegendő ahhoz, hogy az ilyen adó a hatodik irányelv 33. cikke
         szerinti forgalmi adónak minősüljön, mivel az ügyleteket nem a HÉA‑ra jellemzőhöz hasonló módon terheli (lásd ebben az értelemben
         a Pelzl és társai ügyben hozott, fent hivatkozott ítélet 27. pontját).
      
      60      A fenti megfontolások összességére tekintettel úgy tűnik, hogy a HIPA jellemzőivel bíró adó oly módon különbözik a HÉA‑tól,
         hogy nem minősíthető a hatodik irányelv 33. cikkének (1) bekezdése szerinti forgalmiadó‑jellegű adónak.
      
      61      Következésképpen a kérdést előterjesztő bíróságok által előterjesztett második kérdésre azt a választ kell adni, hogy a hatodik
         irányelv 33. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az nem akadályozza az olyan közteher fenntartását, amely olyan
         jellemzőkkel rendelkezik, mint az alapeljárásban szereplő adó.
      
      62      E körülmények között nem szükséges határozni az első kérdésről, amelyet e bíróságok a csatlakozási okmány X. melléklete 4. fejezete
         3. pontjának a) alpontjával kapcsolatban tettek fel.
      
       A költségekről
      63      Mivel ezek az eljárások az alapeljárásban részt vevő felek számára a kérdést előterjesztő bíróságok előtt folyamatban lévő
         eljárások egy szakaszát képezik, ezek a bíróságok döntenek a költségekről. Az észrevételeknek a Bíróság elé terjesztésével
         kapcsolatban felmerült költségek, az említett felek költségeinek kivételével, nem téríthetők meg.
      
      A fenti indokok alapján a Bíróság (negyedik tanács) a következőképpen határozott:
      A hozzáadottérték-adó közös rendszerének kiegészítéséről és a 77/388/EGK irányelvnek a fiskális határok megszüntetésére tekintettel
            történő módosításáról szóló, 1991. december 16‑i 91/680/EGK tanácsi irányelvvel módosított, a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó
            jogszabályainak összehangolásáról – közös hozzáadottértékadó‑rendszer: egységes adóalap‑megállapításról szóló, 1977. május
            17‑i 77/388/EGK hatodik tanácsi irányelv 33. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az nem akadályozza az olyan
            közteher fenntartását, amely olyan jellemzőkkel rendelkezik, mint az alapeljárásban szereplő adó.
      Aláírások
      * Az eljárás nyelve: magyar.