CELEX: 62005CJ0195
Language: lv
Date: 2007-12-18
Title: Tiesas spriedums (trešā palāta) 2007. gada 18.decembrī. # Eiropas Kopienu Komisija pret Itālijas Republiku. # Valsts pienākumu neizpilde - Vide - Direktīva 75/442/EEK un Direktīva 91/156/EEK - "Atkritumu" jēdziens - Lauksaimniecības pārtikas nozarē radītās pārtikas paliekas, kas paredzētas dzīvnieku barības ražošanai - Atliekas, kas rodas virtuvēs ēdiena gatavošanas procesā un ir paredzētas mājdzīvnieku aprūpes iestādēm. # Lieta C-195/05.

Lieta C‑195/05
      Eiropas Kopienu Komisija
      pret
      Itālijas Republiku
      Valsts pienākumu neizpilde – Vide – Direktīva 75/442/EEK un Direktīva 91/156/EEK – “Atkritumu” jēdziens – Lauksaimniecības pārtikas nozarē radītās pārtikas paliekas, kas paredzētas dzīvnieku barības ražošanai – Atliekas, kas rodas virtuvēs ēdiena gatavošanas procesā un ir paredzētas mājdzīvnieku aprūpes iestādēm
      Sprieduma kopsavilkums
      1.        Vide – Atkritumi – Direktīva 75/442 – Atkritumu jēdziens
      (EKL 174. panta 2. punkts; Padomes Direktīvas 75/442, kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 91/156, 1. panta a) punkts)
      2.        Vide – Atkritumi – Direktīva 75/442 – Piemērošanas joma
      (Padomes Direktīvas 75/442, kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 91/156, 1. panta a) punkts un 2. panta 1. punkts)
      3.        Vide – Atkritumi – Direktīva 75/442 – Atkritumu jēdziens
      (Padomes Direktīvas 75/442, kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 91/156, 1. panta a) punkts)
      4.        Vide – Atkritumi – Direktīva 75/442 – Piemērošanas joma
      (Padomes Direktīvas 75/442, kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 91/156, 1. panta a) punkts un 2. panta 1. punkts)
      5.        Vide – Atkritumi – Direktīva 75/442 – Piemērošanas joma
      (Padomes Direktīva 75/442, kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 91/156)
      1.        Vielas vai priekšmeta kvalificēšana par “atkritumiem” Direktīvas 75/442 par atkritumiem, kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 91/156,
         1. panta a) punkta izpratnē vispirms ir atkarīga no turētāja rīcības un vārda “atbrīvoties” nozīmes. Minētais vārds ir interpretējams
         ne tikai saskaņā ar Direktīvas pamatmērķi, kas atbilstoši tās preambulas trešajam apsvērumam ir cilvēka veselības aizsardzība
         un vides aizsardzība pret kaitējumiem, ko rada atkritumu savākšana, pārvadāšana, apstrāde, uzglabāšana un noglabāšana, bet
         arī saskaņā ar EKL 174. panta 2. punktu, kurā ir noteikts, ka Kopienas politika attiecībā uz vidi tiecas panākt augsta līmeņa
         aizsardzību un pamatojas uz piesardzības un preventīvās darbības principu. No tā izriet, ka minēto vārdu un tādējādi atkritumu
         jēdzienu nevar interpretēt šauri.
      
      (sal. ar 34. un 35. punktu)
      2.        Tā kā Direktīva 75/442 par atkritumiem, kas grozīta ar Direktīvu 91/156, nepiedāvā nevienu noteicošu kritēriju, pēc kura būtu
         iespējams pārliecināties par turētāja gribu atbrīvoties no kādas konkrētas vielas vai priekšmeta, un tā kā Kopienas noteikumu
         nav, dalībvalstis var brīvi izvēlēties pierādīšanas līdzekļus attiecībā uz dažādajiem elementiem, kas definēti direktīvās,
         ko tās transponē, ja vien tas neietekmē Kopienu tiesību efektivitāti. Piemēram, dalībvalstis var definēt dažādas atkritumu
         kategorijas, lai cita starpā atvieglotu to apsaimniekošanas organizāciju un kontroli, ja vien no Direktīvas vai citām Kopienu
         tiesību normām izrietošie pienākumi attiecībā uz šiem atkritumiem ir ievēroti un ja iespējamās kategorijas, kas izslēgtas
         no to dokumentu piemērošanas jomas, kas pieņemti no Direktīvas izrietošo saistību transponēšanai, atbilst tās 2. panta 1. punktam.
      
      (sal. ar 43. punktu)
      3.        Direktīvas 75/442 par atkritumiem, kas grozīta ar Direktīvu 91/156, I pielikumā ietvertais atkritumu kategoriju saraksts,
         kā arī tās II A un II B pielikumā uzskaitītās apglabāšanas un reģenerācijas darbības apliecina, ka no atkritumu jēdziena principā
         nav izslēgts neviens no atlieku vai citu vielu veidiem, kas rodas ražošanas procesā.
      
      Tas, vai faktiski pastāv “atkritumi” minētās direktīvas 1. panta a) punkta izpratnē, tādējādi ir jāizlemj, ņemot vērā visus
         apstākļus un Direktīvas mērķi, kā arī nodrošinot, ka tās efektivitāte netiek apdraudēta. Noteikti apstākļi var liecināt par
         to, ka pastāv rīcība, nodoms vai pienākums “atbrīvoties” no vielas vai priekšmeta minētā noteikuma izpratnē. Tas īpaši ir
         gadījumā, ja viela ir ražošanas vai patēriņa atliekas, proti, produkts, kas nav bijis darbības mērķis, jo vielas apstrādes
         metode vai izmantošanas veids nav izšķirošs, to kvalificējot par atkritumiem vai nē. Papildus kritērijam, kas saistīts ar
         to, vai viela ir ražošanas atliekas, šādas vielas atkārtotas izmantošanas iespējamības pakāpe bez tās iepriekšējas apstrādes
         ir būtisks kritērijs, lai izvērtētu, vai tā ir atkritumi Direktīvas izpratnē. Ja papildus vienkāršai iespējai attiecīgo vielu
         izmantot atkārtoti tā sniegtu arī turētājam ekonomisku labumu, tad šādas atkārtotas izmantošanas iespējamība ir liela. Šādā
         gadījumā attiecīgā viela vairs nav uzskatāma par apgrūtinājumu, no kura turētājs vēlētos “atbrīvoties”, bet gan par īstu produktu.
         Turklāt, lai materiālus varētu uzskatīt nevis par ražošanas atliekām, bet gan par blakusproduktiem, no kuriem turētājs – atbilstoši
         savai skaidri izteiktajai gribai tos atkārtoti izmantot – negrib “atbrīvoties”, lietas, materiāla vai izejvielas atkārtotai
         izmantošanai, tostarp tādu uzņēmēju vajadzībām, kas nav to ražotāji, ir jābūt ne tikai iespējamai, bet arī noteiktai, nav
         jāprasa iepriekšēja apstrāde un jānotiek ražošanas vai izmantošanas procesa turpinājumā. Tādējādi tas vien, ka attiecīgie
         materiāli ir atkārtoti izmantoti, neļauj secināt, ka tie nav atkritumi Direktīvas izpratnē. Tas, kas turpmāk rodas no priekšmeta
         vai vielas, pats par sevi nav izšķirošs apstāklis, lai noteiktu, vai tie ir atkritumi, ko nosaka atbilstoši Direktīvas 1. panta
         a) punktam atkarībā no šā priekšmeta vai vielas turētāja rīcības, nodoma vai pienākuma atbrīvoties no tiem.
      
      (sal. ar 36., 37., 40., 42., 44.–46., 48. un 49. punktu)
      4.        Direktīvas 75/442 par atkritumiem, kas grozīta ar Direktīvu 91/156, 1. panta a) punktā ne vien sniegta “atkritumu” definīcija
         Direktīvas izpratnē, bet arī – kopsakarā ar Direktīvas 2. panta 1. punktu – noteikta tās piemērošanas joma. 2. panta 1. punktā
         ir noteikts, kādi atkritumu veidi ir vai var tikt izslēgti no Direktīvas piemērošanas jomas un ar kādiem nosacījumiem, lai
         gan principā tajā ietilpst visi atkritumi, kas atbilst minētajai definīcijai. Ikvienā valsts tiesību normā, kas vispārīgā
         veidā ierobežo no Direktīvas izrietošo pienākumu apjomu, pārsniedzot to, kas atļauts šajā 2. panta 1. punktā, noteikti nav
         ievērota minētās direktīvas piemērošanas joma.
      
      (sal. ar 53. punktu)
      5.        Nevar uzskatīt, ka Direktīvas 75/442 par atkritumiem, kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 91/156, piemērošanai ir pakārtots
         raksturs salīdzinājumā ar Kopienu un valsts tiesību aktiem par pārtikas drošību attiecībā uz lauksaimniecības pārtikas nozarē
         radītajām pārtikas paliekām un atliekām, kas rodas virtuvēs jebkāda veida barības pagatavošanas procesā un ir paredzētas mājdzīvnieku
         aprūpes iestādēm. Lai gan varētu izrādīties, ka dažiem šo tiesību aktu noteikumiem daļēji ir tāds pat mērķis kā šai direktīvai,
         tie tomēr ir diezgan atšķirīgi. Turklāt, izņemot minētās direktīvas 2. panta 1. punktā tieši paredzētos gadījumus, nekas šajā
         direktīvā neliecina par to, ka tā nav piemērojama kumulatīvi ar citiem tiesību aktiem.
      
      (sal. ar 55. punktu)
TIESAS SPRIEDUMS (trešā palāta)
      2007. gada 18. decembrī (*)
      
      Valsts pienākumu neizpilde – Vide – Direktīva 75/442/EEK un Direktīva 91/156/EEK – “Atkritumu” jēdziens – Lauksaimniecības pārtikas nozarē radītās pārtikas paliekas, kas paredzētas dzīvnieku barības ražošanai – Atliekas, kas rodas virtuvēs ēdiena gatavošanas procesā un ir paredzētas mājdzīvnieku aprūpes iestādēm
      Lieta C‑195/05
      par prasību sakarā ar valsts pienākumu neizpildi atbilstoši EKL 226. pantam, ko 2005. gada 2. maijā cēla
      Eiropas Kopienu Komisija, ko pārstāv M. Konstantinidis [M. Konstantinidis], pārstāvis, kam palīdz Dž. Bambara [G. Bambara], avvocato, kas norādīja adresi Luksemburgā,
      
      prasītāja,
      pret
      Itālijas Republiku, ko pārstāv I. M. Bragulja [I. M. Braguglia], pārstāvis, kam palīdz Dž. Fjengo [G. Fiengo], avvocato dello Stato, kas norādīja adresi Luksemburgā,
      
      atbildētāja.
      TIESA (trešā palāta)
      šādā sastāvā: palātas priekšsēdētājs A. Ross [A. Rosas], tiesneši U. Lehmuss [U. Lõhmus], H. N. Kunja Rodrigess [J. N. Cunha Rodrigues], A. O’Kīfs [A. Ó Caoimh] (referents) un P. Linda [P. Lindh],
      
      ģenerāladvokāts J. Mazaks [J. Mazák],
      
      sekretārs J. Svēdenborgs [J. Swedenborg], administrators,
      
      ņemot vērā rakstveida procesu un 2007. gada 17. janvāra tiesas sēdi,
      noklausījusies ģenerāladvokāta secinājumus 2007. gada 22. marta tiesas sēdē,
      pasludina šo spriedumu.
      Spriedums
      1        Savā prasības pieteikumā Eiropas Kopienu Komisija lūdz Tiesu atzīt, ka Itālijas Republika:
      
      –        pieņemot darbības pamatnostādnes ar saistošu spēku visā valsts teritorijā, kas cita starpā ir izklāstītas Vides ministra 1999. gada
         28. jūnija apkārtrakstā, kurā ir ietverti interpretācijas paskaidrojumi attiecībā uz atkritumu jēdziena definīciju (turpmāk
         tekstā – “1999. gada jūnija apkārtraksts”), un Veselības ministrijas 2002. gada 22. jūlija paziņojumā, kurā ir ietvertas vadlīnijas
         attiecībā uz disciplīnu higiēnas un veselības aizsardzības jautājumos saistībā ar tādu materiālu un blakusproduktu izmantošanu
         dzīvnieku barībā, kas rodas lauksaimniecības pārtikas nozares ražošanas un tirdzniecības ciklā (GURI Nr. 180, 2002. gada 2. augusts, un kļūdu labojums, GURI Nr. 245, 2002. gada 18. oktobris, turpmāk tekstā – “2002. gada paziņojums”), kas izslēdz no tiesību aktu par atkritumiem
         piemērošanas jomas lauksaimniecības pārtikas nozarē radītās pārtikas paliekas, kas paredzētas dzīvnieku barības ražošanai,
         un
      
      –        ar 2002. gada 31. jūlija Likuma Nr. 179 par noteikumiem vides jomā (GURI Nr. 189, 2002. gada 13. augusts, turpmāk tekstā – “Likums Nr. 179/2002”) 23. pantu no tiesību aktu par atkritumiem piemērošanas
         jomas izslēdzot atliekas, kas rodas virtuvēs jebkāda veida termiski apstrādātas vai neapstrādātas cietās barības pagatavošanas
         procesā un kas nav nonākušas izplatīšanas tīklā un ir paredzētas mājdzīvnieku aprūpes iestādēm,
      
      nav izpildījusi pienākumus, ko tai uzliek 1. panta a) punkts Padomes 1975. gada 15. jūlija Direktīvā 75/442/EEK par atkritumiem
         (OV L 194, 39. lpp.), kas grozīta ar Padomes 1991. gada 18. marta Direktīvu 91/156/EEK (OV L 78, 32. lpp.) (turpmāk tekstā
         – “Direktīva”).
      
       Atbilstošās tiesību normas
       Kopienu tiesiskais regulējums
      2        Saskaņā ar Direktīvas 1. panta a) un c) punktu Direktīvas piemērošanas nolūkā tiek izmantotas šādas definīcijas:
      
      “a)      “atkritumi” ir jebkura viela vai priekšmets, kas iekļauts I pielikumā noteiktajās kategorijās un no kā īpašnieks [turētājs]
         atbrīvojas, ir nodomājis atbrīvoties vai ir spiests atbrīvoties [vai no kā tam ir pienākums atbrīvoties];
      
      Komisija, rīkojoties saskaņā ar 18. pantā paredzēto procedūru, vēlākais, līdz 1993. gada 1. aprīlim sagatavos to atkritumu
         sarakstu, kuri pieder I pielikumā minētajām kategorijām. Šo sarakstu periodiski pārskatīs un vajadzības gadījumā grozīs saskaņā
         ar minēto procedūru;
      
      [..]
      c)      “īpašnieks” [turētājs] ir atkritumu ražotājs vai fiziska vai juridiska persona, kuras īpašumā [valdījumā] atrodas atkritumi.”
      3        Direktīvas 1. panta e) un f) punktā apglabāšanas un reģenerācijas jēdzieni ir definēti kā jebkuras darbības, kas minētas attiecīgi
         tās II A pielikumā un II B pielikumā.
      
      4        Direktīvas 2. panta 1. punkta b) apakšpunktā ir uzskaitīti atkritumi, kas izslēgti no tās piemērošanas jomas, “ja uz tiem
         jau attiecas citi normatīvie akti”.
      
      5        Direktīvas I pielikumā ar virsrakstu “Atkritumu kategorijas” cita starpā ir ietverta kategorija Q 14 – “Produkti, kas to īpašniekam
         vairs nav vajadzīgi (piem., lauksaimniecības, mājsaimniecības, biroja, uzņēmējdarbības, veikalu atkritumi [paliekas] u.c.),”
         un kategorija Q 16 “Jebkuri materiāli, vielas vai produkti, kas nav iekļauti iepriekšminētajās kategorijās”.
      
      6        1993. gada 20. decembrī Komisija pieņēma Lēmumu 94/3/EK, ar kuru izveidots atkritumu saraksts saskaņā ar Direktīvas 75/442
         1. panta a) punktu (turpmāk tekstā – “Eiropas atkritumu saraksts”) (OV 1994, L 5, 15. lpp.). Šis saraksts tika atjaunots ar
         Komisijas 2000. gada 3. maija Lēmumu 2000/532/EK, ar ko aizstāj Lēmumu 94/3 un Padomes Lēmumu 94/904/EK, ar kuru izveidots
         bīstamo atkritumu saraksts saskaņā ar 1. panta 4. punktu Padomes Direktīvā 91/689/EEK par bīstamajiem atkritumiem (OV L 226,
         3. lpp.). Ar Lēmumu 2000/532 izveidotais atkritumu saraksts vairākkārt ticis grozīts, pēdējo reizi – ar Padomes 2001. gada
         23. jūlija Lēmumu 2001/573/EK (OV L 203, 18. lpp.). Šajā sarakstā atkritumi ir klasificēti atbilstoši to rašanās avotam. Tā
         otras nodaļas virsraksts ir “Lauksaimniecības, akvakultūras, mežsaimniecības, medniecības un zvejniecības, pārtikas ražošanas
         un apstrādes atkritumi”.
      
       Valsts tiesiskais regulējums
      7        1997. gada 5. februāra Likumdošanas dekrēta Nr. 22, ar ko īsteno Direktīvu 91/156/EEK par atkritumiem, Direktīvu 91/689/EEK
         par bīstamajiem atkritumiem un Direktīvu 94/62/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumu (1997. gada 15. februāra GURI Nr. 38 kārtējais pielikums, turpmāk tekstā – “ Likumdošanas dekrēts Nr. 22/97”), 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts ir formulēts
         šādi:
      
      “Šajā dekrētā tiek izmantotas šādas definīcijas:
      a)      “atkritumi” ir jebkura viela vai priekšmets, kas ir iekļauts A pielikumā noteiktajās kategorijās un no kā īpašnieks atbrīvojas,
         ir nodomājis atbrīvoties vai no kā tam ir pienākums atbrīvoties.
      
      [..].”
      8        Minētā dekrēta 8. panta 1. punkts no dekrēta piemērošanas jomas izslēdz noteiktas vielas vai materiālus, ja uz tiem attiecas
         īpaši tiesību akti, tostarp – saskaņā ar c) apakšpunktu – “dzīvnieku līķus un šādus lauksaimniecības atkritumus: kūtsmēslus
         un citas lauksaimniecībā izmantojamas nekaitīgas vielas”.
      
      9        Ar Likuma Nr. 179/2002 23. panta 1. punkta b) apakšpunktu Likumdošanas dekrēta Nr. 22/97 8. panta 1. punktā tika iekļauts
         c‑a) apakšpunkts, saskaņā ar kuru no minētā dekrēta piemērošanas jomas tika izslēgtas “atliekas un pārpalikumi, kas rodas
         virtuvēs jebkāda veida termiski apstrādātas vai neapstrādātas cietās barības pagatavošanas procesā, kas nav nonākuši pārtikas
         produktu izplatīšanas sistēmā un ir paredzēti mājdzīvnieku aprūpes iestādēm, kas minētas 1991. gada 14. augusta Likumā Nr. 281
         ar grozījumiem, ievērojot spēkā esošos tiesību aktus”.
      
      10      Likumdošanas dekrēta Nr. 22/97 6. pantā iekļautā termina “atkritumi” definīcija ir precizēta ar 1999. gada jūnija apkārtrakstu,
         kura trešās daļas b) apakšpunktā ir noteikts:
      
      “attiecībā uz materiāliem, vielām un priekšmetiem, kas rodas ražošanas vai pirmspatēriņa ciklā, no kuriem to turētājs neatbrīvojas,
         no kuriem viņam nav pienākuma atbrīvoties un no kuriem viņš nav nodomājis atbrīvoties, un kurus attiecīgi nenodod atkritumu
         savākšanas, transportēšanas vai apsaimniekošanas sistēmā reģenerēšanai vai apglabāšanai, tiek piemērots izejvielu, nevis atkritumu
         regulējuma režīms, ja tiem piemīt otrreizējo izejvielu īpašības, kas norādītas ministra dekrētā [par tādu nebīstamu atkritumu
         noteikšanu, uz kuriem attiecas vienkāršota reģenerācijas procedūra] 1998. gada 5. februāra [Likumdošanas dekrēta Nr. 22/97
         31. un 33. panta izpratnē] [(1998. gada 16. aprīļa GURI Nr. 88 kārtējais pielikums)], un ja tos ir tieši, objektīvi un patiesi iecerēts izmantot ražošanas ciklā.”
      
      11      2002. gada paziņojums ir formulēts šādi:
      
      “[..]
      Ja izpildītas higiēnas un veselības aizsardzības prasības, materiāli un blakusprodukti, kas rodas lauksaimniecības pārtikas
         nozares darbībās, ir “dzīvnieku barības izejvielas”, ja to ražotājs vēlas tos izmantot zootehniskajā barības ciklā.
      
      Šādos gadījumos attiecībā uz šiem materiāliem tiek piemērots nevis tiesiskais regulējums par atkritumiem, bet gan dzīvnieku
         barības ražošanas un tirdzniecības noteikumi, un attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes produktiem vai produktiem, kuri satur dzīvnieku
         izcelsmes sastāvdaļas, – attiecīgi veselības aizsardzības tiesību akti [..]
      
      [..]
      Ja nav iepriekš minēto garantiju attiecībā uz iecerēto izmantošanu dzīvnieku barībā, tad attiecībā uz materiāliem un blakusproduktiem,
         kas rodas lauksaimniecības pārtikas nozares ražošanas un tirdzniecības ciklā, ir jāpiemēro tiesiskais regulējums par atkritumiem
         [..]
      
      [..].”
       Pirmstiesas procedūra
      12      Itālijas iestādes ar 2001. gada 11. un 19. jūnija, 2001. gada 28. augusta, 2001. gada 6. novembra un 2002. gada 10. aprīļa
         vēstulēm atbildēja uz 1999. gada 22. oktobra brīdinājuma vēstuli un 2001. gada 11. aprīļa argumentēto atzinumu, ar ko Komisija
         bija paudusi viedokli, ka Itālijas Republika ir pārkāpusi Direktīvu, pieņemot saistošās darbības pamatnostādnes par to Itālijas
         tiesību aktu atkritumu jomā piemērošanu, kuros bija norādīts, ka minēto tiesību aktu piemērošanas jomā neietilpst noteiktas
         pārtikas atliekas un pārpalikumi, kas rodas lauksaimniecības pārtikas nozarē, virtuvēs un restorānos un kas ir paredzēti dzīvnieku
         barošanai.
      
      13      Ņemot vērā Itālijas iestāžu sniegto informāciju, Komisija uzskatīja, ka, lai Itālijas tiesību aktus padarītu atbilstošus šā
         argumentētā atzinuma prasībām, bija jāveic būtiski grozījumi. Šī iemesla dēļ Komisija 2002. gada 19. decembrī nosūtīja Itālijas
         iestādēm papildu brīdinājuma vēstuli, par kuru tās pauda savu nostāju ar 2003. gada 13. februāra vēstuli.
      
      14      Komisija pēc tam – 2003. gada 11. jūlijā – nosūtīja papildu argumentēto atzinumu, aicinot Itāliju izpildīt šā atzinuma prasības
         divu mēnešu laikā no tā saņemšanas brīža.
      
      15      Tā kā Itālijas iestādes ar 2003. gada 4. novembra vēstuli turpināja apstrīdēt Komisijas argumenta pamatotību, Komisija nolēma
         celt šo prasību.
      
       Par prasību
       Lietas dalībnieku argumenti
      16      Ar savu prasību Komisija būtībā apgalvo, ka apstrīdētie valsts tiesību akti pārkāpj no Tiesas judikatūras izrietošās norādes
         par to, kādos gadījumos par atkritumiem nav uzskatāms materiāls, kas rodas tādā ražošanas procesā, kura galvenais mērķis nav
         saražot šo materiālu.
      
       Par lauksaimniecības pārtikas nozarē radītajām pārtikas paliekām, kas paredzētas dzīvnieku barības ražošanai
      17      Komisija norāda, ka 1999. gada jūnija apkārtrakstā un 2002. gada jūlija paziņojumā noteikto darbības pamatnostādņu mērķis
         ir izslēgt no valsts atkritumu apsaimniekošanas sistēmas pārtikas paliekas, kas paredzētas dzīvnieku barības ražošanai, ja
         ir ievērotas īpašās higiēnas un veselības normas. Saskaņā ar šīm pamatnostādnēm, lai atliekas, kas rodas lauksaimniecības
         pārtikas nozarē, būtu galīgi izslēdzamas no atkritumus regulējošās sistēmas, pietiek ar to, ka šādas atliekas ir paredzētas
         dzīvnieku barības ražošanai atbilstoši to turētāja skaidri izteiktai gribai.
      
      18      Tomēr saskaņā ar Komisijas viedokli apstāklis, ka ir iespējams atkārtoti izmantot ražošanas atliekas bez iepriekšējas apstrādes
         pienākuma, pats par sevi nav uzskatāms par tādu, kurš galīgi izslēdz to, ka šo atlieku turētājs no tām atbrīvojas vai viņam
         ir nodoms no tām atbrīvoties, vai viņam ir pienākums no tām atbrīvoties Direktīvas izpratnē.
      
      19      Tiesa, tikai attiecībā uz blakusproduktiem Tiesa ir atzinusi, ka gadījumā, ja turētājs no tiem gūst ekonomisku labumu, var
         secināt, ka turētājs no blakusproduktiem “neatbrīvojas” Direktīvas 1. panta a) punkta izpratnē. Tomēr, tā kā atkritumu jēdziens
         ir jāinterpretē plaši, izslēgšanu no Direktīvas piemērošanas jomas var pieļaut tikai tad, ja izpildīti zināmi nosacījumi,
         kas ļauj uzskatīt, ka atkārtota izmantošana ražošanas procesa turpinājumā bez iepriekšējas apstrādes ir ne tikai iespējama,
         bet arī noteikta.
      
      20      Komisija turklāt uzskata, ka ir jāizvērtē materiāla atkārtotas izmantošanas varbūtības pakāpe un it īpaši jāpārbauda, vai
         šo materiālu atkārtoti izmanto tajā pašā ražošanas procesā, kurā tas ir radīts. Pretēji Itālijas Republikas apgalvotajam nevar
         pastāvēt vienots ražošanas process, ja pārtikas atkritumus faktiski paredz izmantot dzīvnieku barībā. Tas vien, ka uzņēmējs,
         kas radījis šos atkritumus, tos pārsūta uzņēmējam, kurš tos izmantos, faktiski nozīmē, ka tiek veiktas vairākas darbības (glabāšana
         noliktavā, apstrāde un pārvadāšana), kuru kontroli tieši paredz Direktīva.
      
      21      Itālijas valdība apgalvo, ka, ja izpildītas zināmas higiēnas un veselības aizsardzības prasības, materiāli un blakusprodukti,
         kas rodas lauksaimniecības pārtikas nozarē ražošanas procesā, ir “dzīvnieku barības izejvielas” 2002. gada paziņojuma izpratnē,
         ja to ražotājs ir iecerējis tos izmantot zootehniskajā barības ciklā. Šāda griba, kas attiecas uz to, ka šie blakusprodukti
         noteikti tiks atkārtoti izmantoti, ir pietiekams pierādījums tam, ka turētājs nav iecerējis atbrīvoties no attiecīgajiem materiāliem
         Direktīvas 1. panta a) punkta izpratnē.
      
      22      Šī valsts uzskata, ka pamatnostādnēs paredzētais izņēmums nekādā ziņā nav pārtikas palieku “a priori” izslēgšana no valsts
         atkritumus regulējošās sistēmas, jo šī izslēgšana ir atkarīga ne tikai no šo palieku īpašnieka skaidri izteiktas gribas tās
         izmantot dzīvnieku barības ražošanas ciklā, bet arī no šo palieku noteiktas atkārtotas izmantošanas.
      
      23      Aplūkojamajā gadījumā uz attiecīgajām paliekām attiecoties nevis tiesiskais regulējums par atkritumiem, bet gan tiesību normas
         par dzīvnieku barības ražošanu un tirdzniecību, it īpaši Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 28. janvāra Regula (EK)
         Nr. 178/2002, ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgos principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma
         iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu (OV L 31, 1. lpp.), kā arī – saistībā ar dzīvnieku izcelsmes
         blakusproduktiem – Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 3. oktobra Regula (EK) Nr. 1774/2002, ar ko nosaka veselības aizsardzības
         noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, kuri nav paredzēti cilvēku uzturam (OV L 273, 1. lpp.).
      
      24      Tāpat ir piemērojamas tā sauktās HACCP [hazard analysis and critical control points (riska analīzes un kritisko kontrolpunktu noteikšanas)] normas, kas paredzētas:
      
      –        Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulā (EK) Nr. 852/2004 par pārtikas produktu higiēnu (OV L 139, 1. lpp.);
         Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulā (EK) Nr. 853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā
         uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku (OV L 139, 55. lpp.), un Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulā (EK) Nr. 854/2004,
         ar ko paredz īpašus noteikumus par lietošanai pārtikā paredzētu dzīvnieku izcelsmes produktu oficiālās kontroles organizēšanu
         (OV L 139, 206. lpp.);
      
      –        Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 12. janvāra Regulā (EK) Nr. 183/2005, ar ko paredz barības higiēnas prasības (OV L 35,
         1. lpp.), kā arī
      
      –        Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulā (EK) Nr. 882/2004 par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu
         atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku
         labturības noteikumiem (OV L 165, 1. lpp.).
      
      25      Tāpat kā Direktīvas, tā arī šo regulu par pārtiku, kā arī ar to saistīto valsts tiesību normu mērķis esot kontrolēt uzglabāšanas,
         apstrādes un pārvadāšanas darbības, un, nodrošinot atbilstošu veselības aizsardzību, tās arī aizsargā vidi.
      
      26      Itālijas Republikas uzskata, ka kontrole, ko veic pārtikas ķēdē cita starpā ar nolūku nodrošināt produktu un dzīvnieku barības
         izejvielu izsekojamību no to ražošanas vietas, ļauj uzskatīt, ka šī ķēde veido vienu un to pašu ražošanas procesu. Šī dalībvalsts
         tāpat atgādina, ka Itālijā, lai veiktu darbības lauksaimniecības pārtikas nozarē un dzīvnieku barības nozarē, ir jāsaņem atļauja,
         ko izsniedz, pamatojoties uz atbilstošu dokumentāciju, kura apliecina, ka gan personas, kas lūdz šo atļauju, gan struktūras
         un transportlīdzekļi atbilst izvirzītajiem nosacījumiem.
      
      27      Minētā dalībvalsts uzskata, ka Komisija cenšas piešķirt atkritumu tiesiskajam regulējumam, kuram ir vispārējs, taču pakārtotais
         raksturs, lielāku spēku nekā materiālajām un speciālajām normām, kas reglamentē pārtikas nozari.
      
      28      Turklāt Komisijas pieejas piemērošanas rezultātā tiktu liegta pārtikas blakusproduktu izmantošana dzīvnieku barības ražošanā,
         jo saskaņā ar Itālijas tiesību aktiem pārtikas jomā šos blakusproduktus, kas būtu jāklasificē atkritumu kategorijā un līdz
         ar to būtu jāpārvadā atkritumu pārvadāšanai licenzētā transportlīdzeklī, nebūtu iespējams nogādāt dzīvnieku barības ražotnēm.
         Līdz ar to Komisijas ieteiktās interpretācijas rezultātā palielinātos pārtikas atkritumu ražošanas un apglabāšanas apjoms,
         jo tiktu liegta to atkārtota izmantošana barībā.
      
       Par atliekām un pārpalikumiem, kas rodas virtuvēs ēdiena pagatavošanas procesā un ir paredzēti mājdzīvnieku aprūpes iestādēm
      29      Komisija norāda, ka ar Likuma Nr. 179/2002 23. pantu no Likumdošanas dekrēta Nr. 22/97 piemērošanas jomas ir izslēgtas “atliekas
         un pārpalikumi, kas rodas virtuvēs jebkāda veida termiski apstrādātas vai neapstrādātas cietās barības pagatavošanas procesā,
         kas nav nonākuši pārtikas produktu izplatīšanas sistēmā un ir paredzēti mājdzīvnieku aprūpes iestādēm”. Komisija uzskata,
         ka nevar apgalvot, ka turētājam nav nodoma atbrīvoties no šādām atliekām, ko cita starpā apliecina tas, ka tās ir minētas
         šā likumdošanas dekrēta 8. pantā.
      
      30      Itālijas Republika apgalvo, ka arī saistībā ar regulējumu, kas minēts Komisijas prasības otrajā daļā, turētājam ir jāpierāda,
         ka tā griba nav atbrīvoties no pārtikas atliekām vai pārpalikumiem, nosakot to faktisku galamērķi mājdzīvnieku aprūpes iestādēs,
         kam ir atļauja atbilstoši valsts tiesību aktiem. Turklāt faktiski izslēgšana no atkritumu tiesiskā regulējuma vienmēr attiecoties
         uz pārtikas pārpalikumiem, nevis uz ražošanas “atliekām”. Tiesību akti, kuros ir precizēts šis jautājums, esot sagatavošanas
         procesā.
      
       Tiesas vērtējums
      31      Ir skaidrs, ka šajā lietā aplūkojamais Itālijas tiesiskais regulējums izslēdz, pirmkārt, pārtikas paliekas, kas radītas lauksaimniecības
         pārtikas nozarē, un, otrkārt, atliekas vai pārpalikumus, kas rodas virtuvēs ēdiena pagatavošanas procesā un kas nav nonākuši
         izplatīšanas tīklā (turpmāk tekstā visi kopā – “attiecīgie materiāli”), no Direktīvu transponējošā valsts tiesiskā regulējuma
         piemērošanas jomas, ja šie materiāli ir paredzēti vai nu dzīvnieku barības ražošanai, vai arī tieši tādu dzīvnieku barošanai,
         kas mitinās mājdzīvnieku aprūpes iestādēs.
      
      32      Ar savas prasības divām daļām, kas jāaplūko kopā, Komisija būtībā apgalvo, ka minētais tiesiskais regulējums neievēro Direktīvas
         1. panta a) punktā sniegto atkritumu jēdziena definīciju, ieviešot pārāk vispārīgu atbrīvojumu no valsts tiesību aktiem par
         atkritumiem, kā rezultātā attiecīgie materiāli tiek automātiski un nepamatoti izslēgti no Direktīvā paredzēto atkritumu apsaimniekošanas
         noteikumu piemērošanas jomas.
      
      33      Itālijas Republika būtībā norāda, ka gadījumā, ja ir izpildīti prasībā minētā tiesiskā regulējuma piemērošanas nosacījumi,
         attiecīgie materiāli neietilpst atkritumu jēdzienā Direktīvas izpratnē, ievērojot Tiesas sniegto tās interpretāciju.
      
      34      Šajā sakarā Direktīvas 1. panta a) punkta pirmajā daļā atkritumi ir definēti kā “jebkura viela vai priekšmets, kas iekļauts
         [šīs direktīvas] I pielikuma noteiktajās kategorijās un no kā īpašnieks [turētājs] atbrīvojas [vai] ir nodomājis atbrīvoties
         [..]”. Minētais pielikums precizē un paskaidro šo definīciju, sniedzot to vielu un priekšmetu sarakstu, kurus var klasificēt
         kā atkritumus. Tomēr šim sarakstam ir tikai norādošs raksturs, jo atkritumu kvalificēšana vispirms ir atkarīga no turētāja
         rīcības un vārda “atbrīvoties” nozīmes (šajā sakarā skat. 1997. gada 18. decembra spriedumu lietā C‑129/96 Inter‑Environnement Wallonie, Recueil, I‑7411. lpp., 26. punkts; 2004. gada 7. septembra spriedumu lietā C‑1/03 Van de Walle u.c., Krājums, I‑7613. lpp., 42. punkts, kā arī 2007. gada 10. maija spriedumu lietā C‑252/05 Thames Water Utilities, Krājums, I‑3883. lpp., 24. punkts).
      
      35      Minētais vārds “atbrīvoties” ir interpretējams ne tikai saskaņā ar Direktīvas pamatmērķi, kas atbilstoši tās preambulas trešajam
         apsvērumam ir “cilvēka veselības un vides aizsardzība pret kaitējumiem, ko rada atkritumu savākšana, pārvadāšana, apstrāde,
         uzglabāšana un noglabāšana”, bet arī saskaņā ar EKL 174. panta 2. punktu. Tas noteic, ka “Kopienas politika attiecībā uz vidi
         tiecas panākt augsta līmeņa aizsardzību, ievērojot dažādu Kopienas reģionu stāvokļa atšķirības. Tā pamatojas uz piesardzības
         un preventīvās darbības principu [..]”. No tā izriet, ka vārdu “atbrīvoties” un tādējādi jēdzienu “atkritumi” Direktīvas 1. panta
         a) punkta izpratnē nevar interpretēt šauri (šajā sakarā it īpaši skat. 2000. gada 15. jūnija spriedumu apvienotajās lietās
         C‑418/97 un C‑419/97 ARCO Chemie Nederland u.c., Recueil, I‑4475. lpp., 36.–40. punkts, kā arī iepriekš minēto spriedumu lietā Thames Water Utilities, 27. punkts).
      
      36      Noteikti apstākļi var liecināt par to, ka pastāv rīcība, nodoms vai pienākums “atbrīvoties” no vielas vai priekšmeta Direktīvas
         1. panta a) punkta izpratnē (iepriekš minētais spriedums lietā ARCO Chemie Nederland u.c., 83. punkts). Tas tā īpaši ir gadījumā, ja izmantotā viela ir ražošanas vai patēriņa atliekas, proti, produkts, kas
         nav bijis darbības mērķis (šajā sakarā skat. iepriekš minēto spriedumu lietā ARCO Chemie Nederland u.c., 84. punkts, kā arī spriedumu lietā C‑457/02 Niselli, Krājums, I‑10853. lpp., 43. punkts).
      
      37      Turklāt vielas apstrādes metode vai izmantošanas veids nav izšķirošs, to kvalificējot par atkritumiem vai nē (skat. iepriekš
         minēto spriedumu lietā ARCO Chemie Nederland u.c., 64. punkts, un 2007. gada 1. marta spriedumu lietā C‑176/05 KVZ retec, Krājums, I‑1721. lpp., 52. punkts).
      
      38      Tiesa tāpat ir, no vienas puses, precizējusi, ka attiecīgi kādas Direktīvas II A pielikumā vai II B pielikumā minētās apglabāšanas
         vai reģenerācijas darbības veikšana pati par sevi nav pamats uzskatīt par atkritumiem vielu vai priekšmetu, kas iesaistīts
         šajā darbībā (šajā sakarā skat. it īpaši iepriekš minēto spriedumu lietā Niselli, 36. un 37. punkts), un ka, no otras puses, no atkritumu jēdziena nav izslēgtas vielas un priekšmeti, kurus var saimnieciski
         atkārtoti izmantot (šajā sakarā skat. it īpaši 1997. gada 25. jūnija spriedumu apvienotajās lietās C‑304/94, C‑330/94, C‑342/94
         un C‑224/95 Tombesi u.c., Recueil, I‑3561. lpp., 47. un 48. punkts). Ar Direktīvu ieviesto uzraudzības un apsaimniekošanas sistēmu ir paredzēts attiecināt
         uz visiem priekšmetiem un vielām, no kurām īpašnieks atbrīvojas, pat ja tām ir komerciāla vērtība un ja tās savāc komerciāliem
         nolūkiem, lai pārstrādātu, reģenerētu vai atkārtoti izmantotu (skat. cita starpā 2002. gada 18. aprīļa spriedumu lietā C‑9/00
         Palin Granit un Vehmassalon kansanterveystyön kuntayhtymän hallitus, Recueil, I‑3533. lpp., turpmāk tekstā – “spriedums lietā Palin Granit”, 29. punkts).
      
      39      Tomēr tāpat no Tiesas judikatūras izriet, ka zināmos apstākļos lieta, materiāls vai izejviela, kas radusies ieguves vai ražošanas
         procesā, kura galvenais mērķis nav to saražot, var būt nevis atliekas, bet gan blakusprodukts, no kura tā turētājs nebūt nevēlas
         “atbrīvoties” Direktīvas 1. panta a) punkta izpratnē, bet kuru tas ir paredzējis izmantot vai laist tirdzniecībā – tostarp
         attiecīgā gadījumā tādu uzņēmēju vajadzībām, kas nav tā ražotāji, – tam izdevīgos apstākļos vēlākā procesā, ar nosacījumu,
         ka šī atkārtotā izmantošana ir noteikta, tai nav nepieciešama iepriekšēja apstrāde un tā ietilpst turpinātā ražošanas vai
         izmantošanas procesā (šajā sakarā skat. iepriekš minēto spriedumu lietā Palin Granit, 34.–36. punkts; 2003. gada 11. septembra spriedumu lietā C‑114/01 AvestaPolarit Chrome, Recueil, I‑8725. lpp., 33.–38. punkts; iepriekš minēto spriedumu lietā Niselli, 47. punkts, kā arī 2005. gada 8. septembra spriedumu lietā C‑416/02 Komisija/Spānija, Krājums, I‑7487. lpp., 87. un 90. punkts,
         un spriedumu lietā C‑121/03 Komisija/Spānija, Krājums, I‑7569. lpp., 58. un 61. punkts).
      
      40      Līdz ar to papildus kritērijam, kas saistīts ar to, vai viela ir ražošanas atliekas, šādas vielas atkārtotas izmantošanas
         iespējamības pakāpe bez tās iepriekšējas apstrādes ir būtisks kritērijs, lai izvērtētu, vai tā ir atkritumi Direktīvas izpratnē.
         Ja papildus vienkāršai iespējai attiecīgo vielu izmantot atkārtoti tā sniegtu arī turētājam ekonomisku labumu, tad šādas atkārtotas
         izmantošanas iespējamība ir liela. Šādā gadījumā attiecīgā viela vairs nav uzskatāma par apgrūtinājumu, no kura turētājs vēlētos
         “atbrīvoties”, bet gan par īstu produktu (skat. iepriekš minētos spriedumus lietā Palin Granit, 37. punkts, un lietā Niselli, 46. punkts).
      
      41      Tomēr gadījumā, ja šādai atkārtotai izmantošanai ir nepieciešama uzglabāšana, kas varētu būt ilgstoša un kas tātad būtu apgrūtinoša
         īpašniekam un potenciāli varētu radīt tieši tādu vides piesārņojumu, kādu Direktīva cenšas samazināt, to nevar uzskatīt par
         noteiktu un tā ir paredzama tikai puslīdz ilgtermiņā, un tātad attiecīgā viela principā jāuzskata par atkritumiem (šajā sakarā
         skat. iepriekš minētos spriedumus lietā Palin Granit, 38. punkts, un lietā AvestaPolarit Chrome, 39. punkts).
      
      42      Tas, vai faktiski pastāv “atkritumi” Direktīvas izpratnē, ir jāizlemj, ņemot vērā visus apstākļus un Direktīvas mērķi, kā
         arī nodrošinot, ka tās efektivitāte netiek apdraudēta (skat. iepriekš minēto spriedumu lietā ARCO Chemie Nederland u.c., 88. punkts, un lietā KVZretec, 63. punkts, kā arī 2004. gada 15. janvāra rīkojumu lietā C‑235/02 Saetti un Frediani, Recueil, I‑1005. lpp., 40. punkts).
      
      43      Tā kā Direktīva nepiedāvā nevienu noteicošu kritēriju, pēc kura būtu iespējams pārliecināties par turētāja gribu atbrīvoties
         no kādas konkrētas vielas vai priekšmeta, un tā kā Kopienas noteikumu nav, dalībvalstis var brīvi izvēlēties pierādīšanas
         līdzekļus attiecībā uz dažādajiem elementiem, kas definēti direktīvās, ko tās transponē, ja vien tas neietekmē Kopienu tiesību
         efektivitāti (skat. iepriekš minēto spriedumu lietā ARCO Chemie Nederland u.c., 41. punkts, kā arī spriedumu lietā Niselli, 34. punkts). Piemēram, dalībvalstis var definēt dažādas atkritumu kategorijas, lai cita starpā atvieglotu to apsaimniekošanas
         organizāciju un kontroli, ja vien no Direktīvas un citiem Kopienu tiesību normām izrietošie pienākumi attiecībā uz šiem atkritumiem
         ir ievēroti un ja iespējamās kategorijas, kas izslēgtas no to dokumentu piemērošanas jomas, kas pieņemti no Direktīvas izrietošo
         saistību transponēšanai, atbilst tās 2. panta 1. punktam (šajā sakarā skat. 2004. gada 16. decembra spriedumu lietā C‑62/03
         Komisija/Apvienotā Karaliste, Krājumā nav publicēts, 12. punkts).
      
      44      Izskatāmajā gadījumā Itālijas Republika būtībā uzskata – tā kā ar prasībā minēto tiesisko regulējumu paredzētie izņēmumi tā
         izpratnē esot atkarīgi ne tikai no attiecīgo materiālu turētāja skaidri izteiktas gribas tās izmantot dzīvnieku barībā, bet
         arī no šo materiālu noteiktas atkārtotas izmantošanas, ir piemērojama šā sprieduma 39. un 40. punktā atgādinātā judikatūra
         un tātad šos materiālus var uzskatīt nevis par ražošanas atliekām, bet gan par blakusproduktiem, no kuriem turētājs – atbilstoši
         savai skaidri izteiktajai gribai tos atkārtoti izmantot – negrib “atbrīvoties” Direktīvas 1. panta a) punkta izpratnē. Turklāt
         šādā gadījumā ir piemērojami citi tiesiskie regulējumi, konkrētāk, tie, kas attiecas uz pārtikas drošību. Šajos tiesiskajos
         regulējumos arī ir paredzēts kontrolēt attiecīgo materiālu uzglabāšanu, apstrādi un pārvadāšanu, un tie, veicinot veselības
         aizsardzību, ir piemēroti vides aizsardzībai pēc analoģijas ar Direktīvu.
      
      45      Šajā sakarā vispirms jāatgādina, ka Direktīvas I pielikumā ietvertais atkritumu kategoriju saraksts, kā arī tās II A un II B pielikumā
         uzskaitītās apglabāšanas un reģenerācijas darbības apliecina, ka no atkritumu jēdziena principā nav izslēgts neviens no atlieku
         vai citu vielu veidiem, kas rodas ražošanas procesā (skat. iepriekš minēto spriedumu lietā Inter‑Environnement Wallonie, 28. punkts).
      
      46      Turklāt, ņemot vērā šā sprieduma 35. punktā atgādināto pienākumu plaši interpretēt atkritumu jēdzienu un šā sprieduma 36.–41. punktā
         minētajā judikatūrā paredzētās prasības, tāda argumentācija kā Itālijas Republikas izvirzītā – attiecībā uz blakusproduktiem,
         no kuriem to turētājs nevēlas atbrīvoties, – ir derīga tikai situācijās, kad lietas, materiāla vai izejvielas atkārtota izmantošana,
         tostarp tādu uzņēmēju vajadzībām, kas nav to ražotāji, ir ne tikai iespējama, bet arī noteikta, neprasa iepriekšēju apstrādi
         un notiek ražošanas vai izmantošanas procesa turpinājumā.
      
      47      Taču no Itālijas Republikas paskaidrojumiem, kas izklāstīti šā sprieduma 21. punktā, izriet, ka ar prasībā minēto tiesisko
         regulējumu ir paredzēta iespēja izslēgt attiecīgos materiālus no valsts tiesību aktu par atkritumiem piemērošanas jomas pat
         tad, ja šos materiālus apstrādā atbilstoši spēkā esošajam Kopienu vai valsts tiesiskajam regulējumam.
      
      48      Turklāt, pat pieņemot, ka būtu iespējams nodrošināt, ka attiecīgie materiāli patiešām ir atkārtoti izmantoti dzīvnieku barībai
         – jo griba izmantot šos materiālus dzīvnieku barībā, pat ja tā ir iepriekš apliecināta rakstveidā, pati par sevi tomēr nav
         pielīdzināma to faktiskai izmantošanai minētajam nolūkam –, it īpaši no šā sprieduma 36. un 37. punkta izriet, ka vielas izmantošanas
         veids nav noteicošs tās klasificēšanai par atkritumiem. Tādējādi tas vien, ka attiecīgie materiāli ir atkārtoti izmantoti,
         neļauj secināt, ka tie nav “atkritumi” Direktīvas izpratnē.
      
      49      Tas, kas turpmāk rodas no priekšmeta vai vielas, pats par sevi nav izšķirošs apstāklis, lai noteiktu, vai tie ir atkritumi,
         ko nosaka atkarībā no šā priekšmeta vai vielas turētāja rīcības, nodoma vai pienākuma atbrīvoties no tiem (šajā sakarā skat.
         iepriekš minētos spriedumus lietā ARCO Chemie Nederland u.c., 64. punkts, un lietā KVZ retec, 52. punkts).
      
      50      Līdz ar to ir skaidrs, ar prasībā minēto tiesisko regulējumu faktiski tiek ieviesta prezumpcija, ka tajā noteiktajās situācijās
         attiecīgie materiāli ir blakusprodukti, kas, ņemot vērā to turētāja gribu tos atkārtoti izmantot, tam sniedz ekonomisku labumu
         vai kuri ir ekonomiska vērtība, nevis apgrūtinājums, no kura turētājs vēlas atbrīvoties.
      
      51      Tomēr, kaut arī zināmos gadījumos šis pieņēmums varētu atbilst faktiskajai situācijai, nevar pieļaut vispārīgu prezumpciju,
         ka attiecīgo materiālu turētājam, paredzot tos atkārtotai izmantošanai, rodas labums, kas pārsniedz to, kas izrietētu tikai
         no iespējas no tiem atbrīvoties.
      
      52      Līdz ar to jāsecina, ka minētā tiesiskā regulējuma dēļ Itālijas tiesībās par atkritumiem nav uzskatāmas atliekas, kas tomēr
         atbilst Direktīvas 1. panta a) punktā sniegtajai definīcijai.
      
      53      Šī pēdējā tiesību norma ne vien sniedz “atkritumu” definīciju Direktīvas izpratnē, bet arī – kopsakarā ar Direktīvas 2. panta
         1. punktu – nosaka Direktīvas piemērošanas jomu. Minētajā 2. panta 1. punktā ir noteikts, kādi atkritumu veidi ir vai var
         tikt izslēgti no Direktīvas piemērošanas jomas un ar kādiem nosacījumiem, lai gan principā tajā ietilpst visi atkritumi, kas
         atbilst minētajai definīcijai. Ikviena valsts tiesību norma, kas vispārīgā veidā ierobežo no Direktīvas izrietošo pienākumu
         apjomu, pārsniedzot to, kas atļauts tās 2. panta 1. punktā, noteikti neievēro Direktīvas piemērošanas jomu (šajā sakarā skat.
         iepriekš minēto spriedumu lietā Komisija/Apvienotā Karaliste, 11. punkts), tātad apdraudot EKL 174. panta efektivitāti (šajā
         sakarā skat. iepriekš minēto spriedumu lietā ARCO Chemie Nederland u.c., 42. punkts).
      
      54      Attiecībā uz šā sprieduma 23.–25. punktā minētajiem Kopienu un valsts tiesību aktiem, uz kuriem Itālijas Republika atsaucas,
         lai būtībā pierādītu, ka to Kopienu un valsts tiesību aktu kopums, kas attiecas uz drošības nosacījumiem pārtikas produktu
         un dzīvnieku barības jomā, liedz klasificēt attiecīgos materiālus kā atkritumus, pietiek norādīt, ka šie materiāli principā
         nav pielīdzināmi Direktīvas 2. panta 1. punktā uzskaitītajām vielām un priekšmetiem un tātad uz tiem nevar attiekties minētajā
         normā paredzētais izņēmums no Direktīvas piemērošanas jomas. Turklāt jāatgādina, ka Direktīvā nav nekādas norādes uz to, ka
         tā neattiecas uz apglabāšanas vai reģenerācijas darbībām, kas veido daļu no rūpnieciskās ražošanas procesa, ja tās nav uzskatāmas
         par cilvēka veselību vai vidi apdraudošām (iepriekš minētais spriedums lietā Inter‑Environnement Wallonie, 30. punkts).
      
      55      Turklāt pretēji Itālijas Republikas apgalvotajam nevar uzskatīt, ka Direktīvas piemērošanai ir atlikušais raksturs salīdzinājumā
         ar Kopienu un valsts tiesību aktiem par pārtikas drošību. Lai gan varētu izrādīties, ka dažiem šo tiesību aktu noteikumiem
         daļēji ir tāds pat mērķis kā Direktīvai, tie tomēr ir diezgan atšķirīgi. Turklāt, izņemot Direktīvas 2. panta 1. punktā tieši
         paredzētos gadījumus, nekas Direktīvā neliecina par to, ka tā nav piemērojama kumulatīvi ar citiem tiesību aktiem.
      
      56      Visbeidzot, saistībā ar Itālijas Republikas argumentu, ka Direktīvas piemērošana liegtu pārtikas atliekas atkārtoti izmantot
         dzīvnieku barībai, jo šīs atliekas būtu jāpārvadā transportlīdzekļos, kuriem ir atļauja atkritumu pārvadāšanai un kuri neatbilst
         obligātajām higiēnas normām, Komisija pareizi uzsvēra, ka šādu situāciju rada Itālijas tiesību akti, nevis Direktīva.
      
      57      Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisijas prasība ir jāapmierina.
      
      58      Līdz ar to jāsecina, ka Itālijas Republika,
      
      –        pieņemot darbības pamatnostādnes ar saistošu spēku visā valsts teritorijā, kas cita starpā ir izklāstītas 1999. gada apkārtrakstā
         un 2002. gada paziņojumā un kas izslēdz no tiesību aktu par atkritumiem piemērošanas jomas lauksaimniecības pārtikas nozarē
         radītās pārtikas paliekas, kas paredzētas dzīvnieku barības ražošanai, un
      
      –        ar Likuma Nr. 179/2002 23. pantu no tiesību aktu par atkritumiem piemērošanas jomas izslēdzot atliekas, kas rodas virtuvēs
         jebkāda veida termiski apstrādātas vai neapstrādātas cietās barības pagatavošanas procesā, kas nav nonākušas izplatīšanas
         tīklā un ir paredzētas mājdzīvnieku aprūpes iestādēm,
      
      nav izpildījusi pienākumus, ko tai uzliek Direktīvas 1. panta a) punkts.
       Par tiesāšanās izdevumiem
      59      Saskaņā ar Reglamenta 69. panta 2. punktu lietas dalībniekam, kam spriedums ir nelabvēlīgs, piespriež atlīdzināt tiesāšanās
         izdevumus, ja to ir prasījis lietas dalībnieks, kuram spriedums ir labvēlīgs. Tā kā Komisija ir prasījusi piespriest Itālijas
         Republikai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus un tā kā šai dalībvalstij spriedums ir nelabvēlīgs, jāpiespriež Itālijas Republikai
         atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.
      
      Ar šādu pamatojumu Tiesa (trešā palāta) nospriež:
      1)      Itālijas Republika,
      –        pieņemot darbības pamatnostādnes ar saistošu spēku visā valsts teritorijā, kuras cita starpā ir izklāstītas Vides ministra
            1999. gada 28. jūnija apkārtrakstā, kurā ir ietverti interpretācijas paskaidrojumi attiecībā uz atkritumu jēdziena definīciju,
            un Veselības ministrijas 2002. gada 22. jūlija paziņojumā, kurā ir ietvertas vadlīnijas attiecībā uz disciplīnu higiēnas un
            veselības aizsardzības jautājumos saistībā ar tādu materiālu un blakusproduktu izmantošanu dzīvnieku barībā, kas rodas lauksaimniecības
            pārtikas nozares ražošanas un tirdzniecības ciklā, un kuras izslēdz no tiesību aktu par atkritumiem piemērošanas jomas lauksaimniecības
            pārtikas nozarē radītās pārtikas paliekas, kas paredzētas dzīvnieku barības ražošanai, un
      –        ar 2002. gada 31. jūlija Likuma Nr. 179 par noteikumiem vides jomā 23. pantu no tiesību aktu par atkritumiem piemērošanas
            jomas izslēdzot atliekas, kas rodas virtuvēs jebkāda veida termiski apstrādātas vai neapstrādātas cietās barības pagatavošanas
            procesā, kas nav nonākušas izplatīšanas tīklā un ir paredzētas mājdzīvnieku aprūpes iestādēm,
      nav izpildījusi pienākumus, ko tai uzliek Padomes 1975. gada 15. jūlija Direktīvas 75/442/EEK par atkritumiem, kas grozīta
            ar Padomes 1991. gada 18. marta Direktīvu 91/156/EEK, 1. panta a) punkts;
      2)      Itālijas Republika atlīdzina tiesāšanās izdevumus.
      [Paraksti]
      * Tiesvedības valoda – itāļu.