CELEX: 62004CC0295
Language: pt
Date: 2006-01-26
Title: Conclusões do advogado-geral Geelhoed apresentadas em 26 de Janeiro de 2006. # Vincenzo Manfredi contra Lloyd Adriatico Assicurazioni SpA (C-295/04), Antonio Cannito contra Fondiaria Sai SpA (C-296/04) e Nicolò Tricarico (C-297/04) e Pasqualina Murgolo (C-298/04) contra Assitalia SpA. # Pedido de decisão prejudicial: Giudice di pace di Bitonto - Itália. # Artigo 81.º CE - Concorrência - Acordos, decisões e práticas concertadas - Sinistros causados por veículos automóveis, navios e ciclomotores - Seguro de responsabilidade civil obrigatória - Aumento dos prémios - Efeitos sobre o comércio entre Estados-Membros - Direito de terceiros a pedirem a reparação do dano sofrido - Jurisdição nacional competente - Prazo de prescrição - Indemnização a título de sanção. # Processos apensos C-295/04 a C-298/04.

CONCLUSÕES DO ADVOGADO‑GERAL
      L. A. GEELHOED
      apresentadas em 26 de Janeiro de 2006 1(1)
      
      Processos apensos C‑295/04, C‑296/04, C‑297/04 e C‑298/04
      Vincenzo Manfredi (C‑295/04)
      contra
      Lloyd Adriatico Assicurazioni SpA
      e
      Antonio Cannito (C‑296/04)
      contra
      Fondiaria Sai Assicurazioni SpA
      e
      Nicolò Tricarico (C‑297/04)
      Pasqualina Murgolo (C‑298/04)
      contra
      Assitalia Assicurazioni SpA
      [pedido de decisão prejudicial do Giudice di pace di Bitonto (Itália)]
      «Interpretação do artigo 81.° CE – Práticas concertadas entre companhias de seguros italianas e companhias de seguros estrangeiras que exercem a sua actividade
         em Itália respeitantes a contratos de seguros para veículos automóveis e ciclomotores – Troca de informações de modo a poder aumentar os prémios do seguro de responsabilidade civil numa proporção não justificada
         pelas condições do mercado»
      I –    Introdução
      1.     Os presentes processos têm por objecto quatro pedidos prejudiciais nos quais o Giudice di pace di Bitonto (Itália) coloca
         cinco questões relativas à interpretação do artigo 81.° CE. As questões foram levantadas na sequência de acções cíveis destinadas
         a obter reembolso de prémios de seguro, intentadas contra um conjunto de companhias de seguros. Estas acções foram propostas
         depois de a autoridade italiana para a concorrência ter declarado que as companhias de seguros tinham incorrido em práticas
         concorrenciais proibidas.
      
      2.     As questões foram levantadas no âmbito dos litígios entre Vincenzo Manfredi e a Lloyd Adriatico Assicurazioni SpA (C‑295/04),
         Antonio Cannito e a Fondiaria Sai Assicurazioni SpA (C‑296/04), Nicolò Tricarico e a Assitalia Assicurazioni SpA (C‑297/04)
         e Pasqualina Murgolo e a Assitalia Assicurazioni SpA (C‑298/04). 
      
      II – Legislação nacional aplicável
      3.     O artigo 2.°, n.° 2, da Lei n.° 287, de 10 de Outubro de 1990 (2), lei italiana sobre a concorrência, proíbe os acordos de cartel entre empresas, que tenham por objecto ou efeito impedir,
         restringir ou falsear a concorrência no mercado nacional ou numa parte dele.
      
      4.     Nos termos do artigo 2.°, n.° 1, desta lei, o conceito de acordos de cartel inclui os acordos ou as práticas concertadas entre
         empresas, bem como as decisões, mesmo se adoptadas com base em disposições estatutárias ou regulamentares, de consórcios,
         associações de empresas e outros organismos similares.
      
      5.     O n.° 3 dessa disposição dispõe que esses acordos proibidos são nulos.
      6.     Seguidamente, o artigo 33.° da lei italiana sobre a concorrência estabelece que as acções de nulidade, as acções de indemnização
         e os pedidos de providências cautelares relacionados com a violação das disposições dos títulos I a IV, inclusive, da lei,
         nomeadamente do artigo 2.°, devem ser propostos na Corte d’appello territorial competente.
      
      III – Processos principais e questões prejudiciais
      7.     O órgão jurisdicional de reenvio expõe o enquadramento do processo principal do seguinte modo.
      8.     Por decisões de 8 de Setembro de 1999, 10 de Novembro de 1999 e 3 de Fevereiro de 2000, a Autorità Garante della Concorrenza
         e del Mercato (a seguir «autoridade italiana para a concorrência») iniciou um procedimento por infracção ao artigo 2.° da
         lei italiana sobre a concorrência (Lei n.° 287/90) contra diversas companhias de seguros, entre as quais as três demandadas
         no processo principal. Estas últimas foram acusadas de terem posto em prática um acordo proibido pela disposição referida,
         tendo por objecto a mistura de produtos distintos e a troca de informações entre empresas concorrentes. Para os presentes
         processos, apenas é relevante a troca de informações entre empresas concorrentes.
      
      9.     A autoridade italiana para a concorrência indicou que, no período compreendido entre 1994 e 1999 se verificou em Itália, diferentemente
         do que aconteceu no resto da Europa, um aumento excepcional e crescente dos prémios do seguro de responsabilidade civil automóvel.
         A procura destes seguros é rígida, uma vez que se trata de um seguro obrigatório. Perante os aumentos dos prémios, os segurados
         encontram‑se, portanto, perante o dilema: deixar de usar o automóvel ou pagar um prémio mais elevado.
      
      10.   A autoridade italiana para a concorrência referiu igualmente que o mercado dos seguros de responsabilidade civil automóvel
         apresenta grandes barreiras em termos de acesso, sobretudo resultantes da necessidade de dispor em todo o país de uma rede
         de distribuição eficiente e de uma rede alargada de agências para a liquidação dos prejuízos relativos aos sinistros.
      
      11.   Além disso, resulta da documentação pormenorizada obtida pela autoridade italiana para a concorrência que existe uma considerável
         troca de informações entre numerosas companhias de seguros de responsabilidade civil automóvel, relativa a todos os aspectos
         da actividade seguradora, ou seja, preços, descontos, cobranças, custos dos sinistros e de distribuição, etc.
      
      12.   Finalmente, a investigação culminou na decisão de 28 de Julho de 2000 (3). Nessa decisão, a autoridade italiana para a concorrência concluiu que as companhias de seguros envolvidas tinham posto em
         prática um acordo ilícito, por ser contrário às normas antitrust, tendo por objecto a troca de informações relativas ao sector dos seguros, que tinha permitido às empresas participantes
         coordenarem e aumentarem os prémios do seguro de responsabilidade civil automóvel, de modo a impor aos clientes aumentos contínuos
         de prémios não justificados pelas condições do mercado e que os consumidores não podiam eludir.
      
      13.   A decisão da autoridade italiana para a concorrência foi impugnada pelas companhias de seguros. Foi, porém, confirmada em
         sede de recurso e de recurso de cassação pelo Tribunale amministrativo regionale per il Lazio e pelo Consiglio di Stato, respectivamente.
      
      14.   Os demandantes nos processos principais intentaram acções no Giudice di pace di Bitonto contra as companhias de seguro envolvidas,
         tendo pedido o reembolso dos aumentos dos prémios de seguros pagos na sequência do acordo declarado ilícito pela autoridade
         italiana para a concorrência. Nos termos da decisão de reenvio, o pedido de reembolso pelo prejuízo sofrido corresponde ao
         período compreendido entre 1997 e 2001.
      
      15.   Resulta dos autos que os prémios eram, em média, 20% mais elevados do que seriam se não tivesse havido um acordo entre as
         companhias de seguros. 
      
      16.   As companhias de seguros alegaram, nos processos nacionais, que, de acordo com o artigo 33.° da lei italiana sobre a concorrência,
         o Giudice di pace di Bitonto é incompetente para julgar a causa e a prescrição do direito a reembolso e/ou da indemnização.
      
      17.   Visto que no acordo pela prática do qual a autoridade italiana para a concorrência aplicou uma sanção também participaram
         companhias de seguros de outros Estados‑Membros e que exercem a sua actividade na Itália, o órgão jurisdicional de reenvio
         considera que o acordo impugnado viola igualmente o artigo 81.° CE. Por conseguinte, nos termos do artigo 81.°, n.° 2, estes
         acordos são nulos.
      
      18.   O órgão jurisdicional de reenvio considera que qualquer terceiro, entre os quais o consumidor e o utilizador final de um serviço,
         tem legitimidade para invocar a nulidade de um acordo de cartel proibido pelo artigo 81.°, n.° 1, CE e para pedir o ressarcimento
         do dano quando exista um nexo de causalidade entre o dano sofrido e o acordo proibido.
      
      19.   Se assim fosse, uma disposição como o artigo 33.° da lei italiana sobre a concorrência poderia ser considerada contrária ao
         direito comunitário. Com efeito, a duração e os custos de um processo na Corte d’appello são, respectivamente, mais longa
         e mais elevados do que os de um processo perante o Giudice di pace, o que poderá comprometer a efectividade do artigo 81.° CE.
      
      20.   O órgão jurisdicional de reenvio tem ainda dúvidas quanto à questão de saber se os prazos em que prescreve a acção de indemnização
         e o montante da indemnização a liquidar, estabelecidos pelo seu direito nacional, são compatíveis com o artigo 81.° CE.
      
      21.   Tendo em consideração o exposto, o Giudice di pace di Bitonto decidiu colocar as seguintes questões:
      «–      Deve o artigo 81.° do Tratado ser interpretado no sentido de que comina a nulidade de um acordo ou de uma prática concertada
         entre companhias de seguros que consiste na troca recíproca de informações de modo a permitir um aumento dos prémios das apólices
         de seguro de responsabilidade civil automóvel não justificado pelas condições do mercado, mesmo tendo em consideração a participação
         no acordo ou na prática concertada de empresas que pertencem a diversos Estados‑Membros? [(4)]
      –      Deve o artigo 81.° do Tratado ser interpretado no sentido de que obsta à aplicação de uma norma nacional de teor análogo ao
         do artigo 33.° da lei italiana n.° 287/1990, segundo a qual a acção de indemnização por violação das normas comunitárias e
         nacionais relativas a acordos anticoncorrenciais deve ser proposta, mesmo por terceiros, perante um juiz diferente do normalmente
         competente em acções desse tipo, provocando assim um aumento significativo dos custos e da duração do processo? (5)
      
      –      Deve o artigo 81.° do Tratado ser interpretado no sentido de que confere legitimidade a terceiros, titulares de um interesse
         juridicamente relevante, para invocarem a nulidade de um acordo ou de uma prática concertada proibida pela mesma norma comunitária
         e para pedirem o ressarcimento dos danos sofridos no caso de existir um nexo de causalidade entre o acordo ou a prática concertada
         e o dano? (6)
      
      –      Deve o artigo 81.° do Tratado ser interpretado no sentido de que o decurso do prazo em que prescreve a acção de indemnização
         nele baseada começa a correr a partir do dia em que o acordo ou a prática concertada foi posto em prática ou a partir do dia
         em que o acordo ou a prática concertada cessou? (7)
      
      –      Deve o artigo 81.° do Tratado ser interpretado no sentido de que o juiz nacional, quando conclua que o prejuízo a ressarcir
         com base no direito nacional é inferior à vantagem económica obtida pela empresa, causadora do prejuízo, parte no acordo ou
         na prática concertada proibida, também deve oficiosamente arbitrar a favor do terceiro prejudicado uma indemnização a título
         de sanção, necessária para assegurar que o prejuízo ressarcível é superior à vantagem obtida pela entidade que causou o prejuízo,
         a fim de desencorajar a adopção de acordos ou de práticas concertadas proibidas pelo artigo 81.° do Tratado? (8)»
      
      22.   A Assitalia, o Governo italiano, o Governo alemão, o Governo austríaco e a Comissão apresentaram observações escritas. Em
         11 de Novembro de 2005 teve lugar uma audiência, durante a qual a Assitalia e a Comissão apresentaram as respectivas posições.
      
      IV – Apreciação
      A –    Admissibilidade
      23.   A Assitalia alegou que os pedidos prejudiciais não são admissíveis. Inicialmente, a Comissão também tinha dúvidas a este respeito,
         mas alterou essa posição no decurso da audiência. Nessa altura, a Comissão chamou a atenção para o facto de a informação limitada
         na decisão de reenvio não ser tão reduzida que outros intervenientes não pudessem formar uma opinião relativamente às questões
         colocadas. Concordo com esta posição. As informações constantes da decisão de reenvio, completadas por informações das partes
         nos processos principais, permitem responder utilmente ao juiz nacional.
      
      24.   A este respeito, chamo mais uma vez a atenção para jurisprudência assente segundo a qual o Tribunal de Justiça está, em princípio,
         obrigado a responder a questões prejudiciais relacionadas com a interpretação do direito comunitário e que só se pode recusar
         a responder quando se verifique que a interpretação solicitada do direito comunitário não tem qualquer relação com a realidade
         ou com o objecto do litígio no processo principal, quando o problema seja de natureza hipotética ou ainda quando o Tribunal
         de Justiça não disponha dos elementos de facto e de direito necessários para responder utilmente às questões que lhe são colocadas (9).
      
      25.   Além disso, não cabe a este Tribunal decidir se, e em que medida, o órgão jurisdicional de reenvio ultrapassou os limites
         da sua competência, como alega a Assitalia (10).
      
      B –    Observações preliminares
      26.   Antes de apreciar o mérito das questões, há que fazer primeiro algumas observações gerais.
      27.   Como resulta do a seguir exposto, à maioria das questões pode responder‑se por meio da jurisprudência existente. Porém, as
         questões formuladas são importantes, quanto mais não seja porque, sobretudo desde a adopção do Regulamento n.° 1/2003 (11), se dá cada vez mais importância à iniciativa processual privada.
      
      28.   Pouco tempo depois da entrada em vigor do Tratado CEE, o Tribunal de Justiça declarou que as disposições de proibição dos
         artigos 81.° CE e 82.° CE têm efeito directo e que, portanto, os órgãos jurisdicionais nacionais devem proteger os direitos
         que estas disposições conferem aos particulares.
      
      29.   Não obstante esta jurisprudência, a iniciativa processual privada encontra‑se na Europa num estádio ainda incipiente, ou pelo
         menos não tem claramente a dimensão que tem noutros ordenamentos, nomeadamente nos Estados Unidos, onde 90% dos processos
         em matéria de cartéis são iniciados por particulares. Na União Europeia, esta iniciativa cabe tradicionalmente às autoridades
         públicas, seja à Comissão Europeia, seja às autoridades nacionais.
      
      30.   O novo regime do Regulamento n.° 1/2003 oferece possivelmente mais espaço e motivos para recorrer à iniciativa processual
         privada, a par da iniciativa pública. Em todo o caso, isto é fortemente defendido pela Comissão. As vantagens da iniciativa
         processual privada e/ou o facto de esta ser desejável são realçados em diversas notas, comunicações e discursos (12). Uma vantagem que se aponta a este respeito, a par da sanção de nulidade prevista no artigo 81.°, n.° 2, CE, é a de os juízes
         nacionais poderem conceder o direito a indemnização. Além disso, o juiz deve pronunciar‑se relativamente a todos os litígios
         que conheça e deve tutelar os direitos individuais dos particulares. Pelo contrário, os organismos públicos com legitimidade
         processual actuam em nome do interesse geral e, por conseguinte, têm muitas vezes prioridades muito precisas, de modo que
         nem todas as denúncias são analisadas de mérito. Além disso, as acções civis podem ter um efeito dissuasor em relação a (potenciais)
         infractores da proibição de formação de cartéis e, como tal, contribuir para a manutenção da proibição e para o desenvolvimento
         de uma cultura de concorrência por parte dos operadores no mercado.
      
      31.   A iniciativa processual privada deve, em primeiro lugar, partir daqueles cujos interesses são tutelados pelo direito da concorrência.
         Entre esses, encontram‑se também os consumidores, como é o caso nos processos principais. Dentro de um conjunto de requisitos
         estabelecidos pelo direito comunitário, as acções em si regem‑se pelas regras nacionais de direito civil e de direito processual
         civil (13). É possível que do acórdão Courage e Crehan (14), a que ainda me referirei adiante, resulte um impulso para reforçar a efectividade dos artigos 81.° CE e 82.° CE através
         da iniciativa processual civil. Todavia, um aumento da iniciativa processual privada poderá variar em função da cultura processual
         dos Estados‑Membros, das limitações impostas à legitimidade para agir, das regras em matéria de prova, da possibilidade de
         propor acções colectivas, etc. Evidentemente, a efectividade dessa iniciativa processual também depende da acessibilidade
         aos órgãos jurisdicionais nacionais. Este interesse está também em causa no presente processo.
      
      C –    Primeira questão: primeira questão prejudicial nos processos C‑295/04 a C‑298/04)
      32.   Através da primeira questão, pergunta‑se se os acordos de cartel entre as companhias de seguros, para além de violarem o artigo
         2.° da lei italiana sobre a concorrência, também violam o artigo 81.° CE.
      
      33.   Como se sabe, o direito nacional e o direito comunitário da concorrência podem ser aplicados simultaneamente e o direito nacional
         da concorrência não pode violar o comunitário. O artigo 2.° da lei italiana sobre a concorrência proíbe os cartéis que tenham
         por efeito restringir a concorrência no mercado italiano ou numa parte deste. O artigo 81.° CE prevê a mesma proibição, contanto
         que afecte o comércio entre Estados‑Membros. Por conseguinte, o critério decisivo para determinar se o direito comunitário
         da concorrência é ou não aplicável é, assim, o de saber se o acordo é susceptível de «afectar o comércio entre os Estados‑Membros».
      
      34.   Decorre de jurisprudência assente do Tribunal de Justiça que basta que se demonstre que o acordo pode ter um efeito dessa
         natureza. Não é necessário provar que o acordo também afectou realmente as correntes de trocas comerciais (15). Resulta igualmente da jurisprudência que o critério da susceptibilidade de o comércio entre os Estados‑Membros ser afectado
         é satisfeito quando, com base num conjunto de elementos objectivos, de facto e de direito, se possa prever com suficiente
         grau de certeza que esses elementos podem efectiva ou potencialmente, quando não directamente, afectar as correntes de trocas
         comerciais entre os Estados‑Membros (16). É necessário que a susceptibilidade de o comércio ser afectado seja notória (17).
      
      35.   O facto de um acordo entre empresas apenas envolver participantes de um único Estado‑Membro não significa que o comércio intracomunitário
         não possa ser afectado (18). Pelo contrário, pode ser um forte indício de que o comércio intracomunitário é afectado. Com efeito, o Tribunal de Justiça
         recordou em reiteradas ocasiões que os acordos que cobrem a totalidade do território de um Estado‑Membro têm, pela sua própria
         natureza, por efeito consolidar a compartimentação dos mercados a nível nacional, entravando assim a interpenetração económica
         pretendida pelo Tratado (19).
      
      36.   Deste modo, o juiz deve, com base em diferentes factores, que individualmente considerados não devem ser determinantes, decidir
         se o critério da afectação do comércio entre os Estados‑Membros se encontra satisfeito. Só se esse critério não for satisfeito
         é que as práticas concertadas estão sujeitas unicamente ao direito italiano em matéria de concorrência.
      
      37.   No despacho de reenvio, o órgão jurisdicional nacional assinalou que várias companhias de seguros originárias de outros Estados‑Membros
         participaram no acordo proibido. O simples facto de entre os empresários se encontrarem também companhias estrangeiras constitui
         um elemento de apreciação importante, mas em si não decisivo para se poder afirmar que fica cumprido o critério da afectação
         do comércio entre os Estados‑Membros.
      
      38.   Decorre dos autos, nomeadamente dos documentos apresentados pela Assitalia, que a quase totalidade, concretamente 87%, das
         empresas que operam em Itália participaram no acordo proibido. À luz da jurisprudência acima referida, isto constitui um forte
         indício de que o comércio entre os Estados‑Membros pode ser afectado, sobretudo se combinado com a participação de companhias
         estrangeiras nos acordos.
      
      D –    Segunda questão: segunda questão prejudicial no processo C‑298/04
      39.   Através desta questão, o órgão jurisdicional de reenvio pretende saber se o direito comunitário se opõe a uma disposição nacional
         como o artigo 33.°, n.° 2, da lei italiana sobre a concorrência. Com efeito, por força desta disposição nacional, uma acção
         de indemnização relativa a uma violação do direito da concorrência deve ser proposta num órgão jurisdicional diferente daquele
         que seria normalmente competente. Segundo o órgão jurisdicional de reenvio, este processo, que não segue as regras normais
         de competência, é mais demorado e implica custos mais elevados. Isto pode desencorajar aqueles que tencionam propor acções
         de indemnização.
      
      40.   A Comissão, a Assitalia e o Governo italiano assinalam que cabe aos Estados‑Membros indicarem os órgãos jurisdicionais competentes
         e determinar as regras processuais aplicáveis, no respeito pelos princípios da igualdade e da efectividade.
      
      41.   Além disso, a Comissão alega que a leitura do órgão jurisdicional de reenvio assenta numa interpretação errada do artigo 33.°,
         n.° 2, da lei italiana sobre a concorrência. Este artigo dispõe apenas que a Corte d’appello territorialmente competente tem
         competência exclusiva para conhecer de acções de nulidade, de acções de indemnização e de pedidos de providências cautelares
         que tenham por base uma violação da lei italiana sobre a concorrência. Relativamente às acções baseadas na violação do direito
         comunitário da concorrência, aplicar‑se‑ão as regras normais de competência. A Assitalia partilha desta opinião.
      
      42.   Ambas sustentam, ainda que com argumentos distintos, que o princípio da igualdade não foi violado e que, em substância, as
         partes que intentem acções com fundamento numa violação do artigo 81.° CE são beneficiadas. A Comissão parte da suposição
         de que os processos na Corte d’appello duram, de facto, mais tempo e têm custos mais elevados. A Assitalia observa que uma
         acção baseada no artigo 81.° CE pode ser apreciada em duas instâncias (20).
      
      43.   Na audiência, a Assitalia referiu‑se ao acórdão de 4 de Fevereiro de 2005 da Corte di cassazione (21). Este acórdão confirma, em substância, a posição da Comissão.
      
      44.   Numa decisão anterior (22), o referido órgão jurisdicional interpretou o artigo 33.°, n.° 2, da lei italiana sobre a concorrência no sentido de que
         os particulares/consumidores não tinham legitimidade processual para intentar na Corte d’appello uma acção de indemnização
         com fundamento nesse artigo. Contudo, esta posição, como resulta do acórdão acima referido, foi rectificada.
      
      45.   No acórdão de 4 de Fevereiro de 2005, a Corte di cassazione declarou que não só as empresas mas também os consumidores podiam
         intentar na Corte d’appello acções de indemnização com fundamento na violação da lei italiana sobre a concorrência.
      
      46.   Isto significa que um particular que queira actualmente propor uma acção de indemnização pelos danos sofridos em consequência
         de uma violação da lei italiana sobre a concorrência o deve fazer na Corte d’appello que, nos termos do direito italiano,
         é o órgão jurisdicional competente nessa matéria.
      
      47.   Seja como for, esta regra específica em matéria de competência apenas é aplicável às acções de indemnização decorrentes da
         violação do direito italiano da concorrência. No que respeita às acções de indemnização resultantes da violação dos artigos
         81.° CE ou 82.° CE, dada a inexistência de regulamentação diferente, o juiz competente para conhecer esse litígio é o juiz
         competente segundo as regras normais de competência.
      
      48.   Por outro lado, verifico que, desde a entrada em vigor do Regulamento n.° 1/2003, quando as autoridades nacionais, e, portanto,
         também a Corte d’appello, aplicam o direito nacional da concorrência, também devem igualmente aplicar o artigo 81.° CE, pelo
         menos quando o critério relativo à susceptibilidade de «afectarem o comércio» estiver satisfeito. Daqui é possível deduzir
         que essa autoridade também é competente quando uma acção se basear numa violação do artigo 81.° CE. Por conseguinte, o particular
         disporia, em teoria, de uma certa margem de escolha consoante o fundamento da sua acção fosse unicamente uma violação do direito
         comunitário (situação em que tanto o Giudice di pace como o Tribunale são competentes) ou essa violação além de outras (situação
         em que seria competente a Corte d’apello, dada a sua competência exclusiva para conhecer de acções de indemnização baseadas
         na violação do direito nacional da concorrência).
      
      49.   Todavia, esta observação não afecta a resposta à questão. Segundo jurisprudência assente, na falta de regulamentação comunitária
         na matéria, compete à ordem jurídica interna de cada Estado‑Membro designar os órgãos jurisdicionais competentes e regular
         as modalidades processuais das acções judiciais destinadas a garantir a salvaguarda dos direitos que para os cidadãos resultam
         do efeito directo do direito comunitário, contanto que os princípios da igualdade e da efectividade sejam tomados em consideração (23).
      
      50.   O princípio da igualdade significa que as regras aplicáveis às acções baseadas no direito comunitário não podem ser menos
         favoráveis do que as que regulam acções análogas de natureza interna. Parece não ser este o caso no presente processo, uma
         vez que uma acção de indemnização pode ser interposta quer no Giudice di pace (caso em que se pode mesmo falar de uma vantagem),
         quer na Corte d’appello (24) (caso em que uma acção baseada no direito comunitário é tratada da mesma forma que uma acção baseada no direito nacional).
      
      51.   No caso de o Giudice di pace ser o órgão jurisdicional competente para conhecer de uma acção de indemnização resultante de
         uma violação do direito comunitário da concorrência, como parece ser o caso, não se levanta a questão da duração e dos custos
         do processo, nem, por conseguinte, de uma eventual violação do princípio da efectividade. Assinalo ainda que é necessário
         que a duração e os custos sejam desproporcionados para que o exercício dos direitos conferidos pela ordem comunitária seja
         frustrado.
      
      E –    Terceira questão: segunda questão prejudicial nos processos C‑295/04 a C‑297/04 e terceira questão no processo C‑298/04
      52.   Através desta questão procura‑se saber se um terceiro com um interesse jurídico relevante pode invocar a nulidade de um acordo
         proibido e pedir o ressarcimento dos danos sofridos quando existe um nexo de causalidade entre o acordo ou a prática concertada
         e o dano.
      
      53.   A resposta a esta questão pode ser deduzida da jurisprudência assente. A este respeito, faço uma distinção entre as consequências
         de direito civil que decorrem directamente do Tratado (o aspecto da nulidade) e as outras consequências de direito civil (como
         o aspecto do ressarcimento dos danos).
      
      54.   Para além da iniciativa processual dos órgãos administrativos, a iniciativa processual no âmbito do direito civil desempenha,
         ou pelo menos poderia desempenhar, um papel igualmente importante, dadas as consequências de direito civil resultantes das
         práticas proibidas nos termos do artigo 81.° CE ou do artigo 82.° CE. Os órgãos jurisdicionais nacionais desempenham um papel
         importante a este respeito. Há cerca de 30 anos, o Tribunal de Justiça já declarou que as proibições previstas nos (actuais)
         artigos 81.° CE e 82.° CE se prestam, pela sua própria natureza, a produzir efeitos directos nas relações entre particulares
         e criam na esfera jurídica dos particulares direitos que os órgãos jurisdicionais nacionais devem tutelar (25). A importância do respeito pela proibição do artigo 81.°, n.° 1, CE é sublinhada pelo facto de os acordos ou as decisões
         proibidos com base nesta disposição serem nulos de pleno direito nos termos do artigo 81.°, n.° 2, CE (26). O Tribunal de Justiça recordou e precisou esta jurisprudência numa série de acórdãos (27). A nulidade é absoluta e qualquer pessoa a pode invocar.
      
      55.   Por conseguinte, é evidente que se pode responder afirmativamente a esta parte da questão. Na audiência, a Assitalia afirmou
         que, no caso presente, se está perante uma prática concertada e não perante um acordo ou uma decisão. Nesta medida, o aspecto
         da nulidade é irrelevante. É possível que tenha razão, mas a importância desta questão reside, em particular, nas consequências
         de direito civil que decorrem para terceiros das práticas proibidas pelo artigo 81.° CE. A nulidade é uma das consequências,
         o pedido de indemnização outra.
      
      56.   O Tratado é menos explícito no que se refere a esta última consequência do que relativamente à nulidade. Deste modo, em princípio,
         procede consultar o direito nacional. Para tal, devem, contudo, estar preenchidos alguns requisitos. Estes podem ser deduzidos
         do acórdão Courage e Crehan. Neste acórdão, o Tribunal de Justiça pronunciou‑se sobre a possibilidade de obter uma indemnização.
         Em primeiro lugar, o Tribunal declarou que: «No que respeita à possibilidade de reclamar uma reparação do prejuízo causado
         por um contrato ou um comportamento susceptível de restringir ou falsear o jogo da concorrência, há que recordar, desde logo,
         que, como resulta de jurisprudência constante, aos tribunais nacionais encarregados de aplicar, no quadro das suas competências,
         as disposições do direito comunitário cabe garantir a plena eficácia destas normas e proteger os direitos que as mesmas conferem
         aos particulares (v., nomeadamente, acórdãos de 9 de Março de 1978, Simmenthal, 106/77, Colect., p. 243, n.° 16, e de 19 de
         Junho de 1990, Factortame e o., C‑213/89, Colect., p. I‑2433, n.° 19)» (28).
      
      57.   Em seguida, o Tribunal de Justiça declara que «[a] plena eficácia do artigo [81.°] do Tratado e, em particular, o efeito útil
         da proibição enunciada no seu n.° 1 seriam postos em causa se não fosse possível a qualquer pessoa reclamar [a] reparação
         do prejuízo que lhe houvesse sido causado por um contrato ou um comportamento susceptível de restringir ou falsear o jogo
         da concorrência» e acrescenta que «um direito deste tipo reforça o carácter operacional das regras comunitárias da concorrência
         e é de natureza a desencorajar acordos ou práticas, frequentemente disfarçados, capazes de restringir ou falsear o jogo da
         concorrência. Nesta perspectiva, as acções de indemnização por perdas e danos junto dos órgãos jurisdicionais nacionais são
         susceptíveis de contribuir substancialmente para a manutenção de uma concorrência efectiva na Comunidade» (29).
      
      58.   Do exposto decorre que a esta parte da questão também se pode dar resposta afirmativa.
      F –    Quarta questão: terceira questão nos processos C‑295/04 a C‑297/04 e quarta questão no processo C‑298/04
      59.   Esta questão centra‑se nos prazos de prescrição para a propositura de acções de indemnização: o prazo começa a correr a partir
         do dia em que o acordo ou a prática concertada foi posto em prática ou a partir do dia em que o acordo ou a prática concertada
         cessou?
      
      60.   Em primeiro lugar, há que notar que nesta matéria não existe nenhuma disposição comunitária. Os únicos prazos previstos são
         os do Regulamento n.° 1/2003 e do Regulamento (CEE) n.° 2988/74 (30), mas estes só valem no âmbito do controlo exercido pela Comissão no âmbito do direito administrativo. Não são relevantes
         para efeitos de acções de indemnização propostas no âmbito do direito civil nos órgãos jurisdicionais nacionais.
      
      61.   Na falta de uma disposição comunitária sobre a matéria, procede responder, tal como nas questões anteriores, que compete à
         ordem jurídica interna de cada Estado‑Membro designar os órgãos jurisdicionais competentes e estabelecer as regras processuais,
         no respeito pelos princípios da igualdade e da efectividade. Por conseguinte, isto significa que os prazos de prescrição para
         a propositura de acções de indemnização resultantes da violação do direito comunitário da concorrência não podem ser menos
         favoráveis do que os aplicáveis a recursos análogos de natureza interna e que em nenhum caso podem impossibilitar, na prática,
         o exercício dos direitos que cabe ao órgão jurisdicional nacional tutelar.
      
      G –    Quinta questão: quarta questão nos processos C‑295/04 a C‑297/04 e quinta questão no processo C‑298/04
      62.   Esta questão tem por objecto a possibilidade de arbitrar oficiosamente uma indemnização com carácter sancionatório.
      63.   Também esta questão deve ser respondida à luz dos princípios da igualdade e da efectividade. Foi à luz da efectividade do
         artigo 81.°, n.° 1, CE que o Tribunal de Justiça declarou que qualquer pessoa deve poder pedir uma indemnização sempre que
         tenha sido prejudicada por um comportamento restritivo da concorrência. Cabe à ordem jurídica nacional determinar as formalidades
         a seguir para esse efeito (qual o órgão jurisdicional competente, as regras processuais, etc.), desde que os dois princípios
         acima mencionados sejam respeitados (31).
      
      64.   A iniciativa privada e a pública coexistem de forma independente. Em princípio, têm objectivos diferentes, se bem que se possam
         complementar. As coimas que podem ser impostas pela Comissão (ou pelas autoridades nacionais de concorrência) pelo desrespeito
         da proibição de formação de cartéis constituem, por um lado, uma sanção e, por outro, fazem parte de uma política mais geral
         para condicionar o comportamento das empresas (32). Pretende‑se que a coima tenha suficiente efeito dissuasivo, neste caso, preventivo. Quando impõe coimas, a Comissão pode
         igualmente ter em conta, a par de outros factores (agravantes ou atenuantes da multa), o lucro obtido, neste caso, o benefício
         financeiro (33), o que tem que ver, em primeira linha, com interesses de direito público, sem prejuízo de eventuais acções de indemnização
         de direito civil e do desejo ou da maior efectividade da iniciativa processual privada.
      
      65.   Um eventual pedido de indemnização no âmbito do direito privado, acompanhado ou não de uma coima, pode, evidentemente, aumentar
         aquele efeito dissuasivo. Deste modo, a legislação federal antitrust norte‑americana prevê a possibilidade de se pedir uma indemnização correspondente ao triplo do prejuízo efectivamente sofrido
         («treble damages»). É evidente que a possibilidade de pedir uma indemnização equivalente ao triplo do prejuízo sofrido torna
         muito avultada a soma que pode ser pedida em acções de indemnização. O legislador federal norte‑americano tem em vista o efeito
         dissuasivo que daí pode resultar.
      
      66.   No direito comunitário não existe uma regra semelhante (34).
      
      67.   Na grande maioria dos Estados‑Membros não existe uma regulamentação específica em matéria de indemnização dos prejuízos causados
         por práticas anticoncorrenciais proibidas. Nesses casos aplicam‑se as regras normais existentes nessa matéria no ordenamento
         jurídico nacional. Mesmo os Estados‑Membros cuja legislação em matéria de concorrência prevê expressamente a possibilidade
         de indemnização pelos prejuízos sofridos limitam‑se geralmente a indicar o órgão jurisdicional especificamente competente
         para conhecer dessas acções. Apenas alguns Estados‑Membros prevêem, no âmbito das acções de indemnização, também a possibilidade
         de sanções punitivas ou exemplares (35). A Itália não se encontra entre esses Estados‑Membros.
      
      68.   Na maioria dos Estados‑Membros domina a ideia de que uma acção de indemnização serve, em primeiro lugar, para ressarcir os
         prejuízos sofridos em consequência de uma prática de cartel proibida e não para conferir ao lesado uma vantagem económica.
         Aliás, como observou o Governo alemão, o direito comunitário não se opõe a esta concepção (36).
      
      69.   Do ponto de vista do direito comunitário, uma indemnização pelo prejuízo sofrido em consequência de uma violação do direito
         comunitário deve ser adequada ao prejuízo sofrido. Dado não existirem disposições de direito comunitário a este respeito,
         cabe ao direito nacional de cada Estado‑Membro fixar os requisitos para a determinação do montante da indemnização, desde
         que esses requisitos não sejam menos favoráveis do que os existentes para acções semelhantes baseadas no direito nacional
         e que a indemnização do prejuízo não se torne, na prática, impossível ou extremamente difícil (37).
      
      70.   Para garantir o efeito útil do artigo 81.°, n.° 1, CE não é necessário, na minha opinião, conceder uma indemnização mais elevada
         do que o prejuízo sofrido. Todavia, se, com base no direito nacional, puderem ser concedidos diferentes tipos de indemnizações,
         esta possibilidade também deve existir se as acções em causa se basearem numa violação do direito comunitário da concorrência.
      
      V –    Conclusão
      71.   Com base no que precede, proponho ao Tribunal de Justiça que responda às questões prejudiciais da seguinte forma:
      –      O artigo 81.° CE deve ser interpretado no sentido de que proíbe um acordo ou uma prática concertada que restrinja a concorrência
         e que, com base num conjunto de elementos objectivos, de facto ou de direito, se possa prever com suficiente grau de certeza
         que pode efectiva ou potencialmente, quando não directamente, afectar as correntes de trocas comerciais entre os Estados‑Membros.
         O facto de as práticas que deram lugar ao processo principal abrangerem todo o território de um Estado‑Membro, de a maioria
         das companhias de seguros que operam nesse país ter participado nas práticas restritivas da concorrência que lhes são imputadas,
         bem como o facto de entre essas companhias se encontrarem companhias de seguros estrangeiras, constituem, em conjunto, um
         indício de que o comércio entre os Estados‑Membros pode ser afectado.
      
      –      O artigo 81.° CE deve ser interpretado no sentido de que confere legitimidade a terceiros, titulares de um interesse juridicamente
         relevante, para invocarem a nulidade de um acordo [ou de uma prática concertada] proibidos pela mesma norma comunitária e
         para pedirem o ressarcimento dos danos sofridos quando exista um nexo de causalidade entre o acordo ou a prática concertada
         e o dano.
      
      –      Na falta de regulamentação comunitária na matéria, compete à ordem jurídica interna de cada Estado‑Membro designar os órgãos
         jurisdicionais competentes, determinar os prazos de prescrição para a propositura de acções de indemnização e fixar os critérios
         que permitem determinar o montante da indemnização, contanto que esses critérios não sejam menos favoráveis do que os aplicáveis
         a acções semelhantes baseadas no direito nacional e que o exercício dos direitos conferidos pela ordem jurídica comunitária
         não seja, na prática, impossível ou muito difícil.
      
      1 –	Língua original: neerlandês.
      
      2 –	GURI n.° 240, de 13 de Outubro de 1990.
      
      3 –	Decisão n.° 8546/2000, publicada em www.agcm.it.
      
      4 –      Primeira questão nos processos C‑295/04 a C‑298/04.
      
      5 –      Segunda questão no processo C‑298/04.
      
      6 –      Segunda questão nos processos C‑295/04 a C‑297/04, e terceira questão no processo C‑298/04.
      
      7 –      Terceira questão nos processos C‑295/04 a C‑297/04, e quarta questão no processo C‑298/04.
      
      8 –      Quarta questão nos processos C‑295/04 a C‑297/04, e quinta questão no processo C‑298/04.
      
      9 –	V., designadamente, acórdão de 10 de Janeiro de 2006, IATA (C‑344/04, Colect., p. I‑403, n.° 24 e jurisprudência aí referida).
      
      10 –	A Assitalia alega que o órgão jurisdicional de reenvio suscitou oficiosamente a questão da aplicabilidade do artigo 81.° CE
         e que os demandantes nos processos principais, para fundamentarem as suas acções de indemnização, se basearam na decisão da
         autoridade italiana para a concorrência. Alega que esta decisão se refere apenas à violação do direito nacional em matéria
         de concorrência. Segundo a Assitalia, o órgão jurisdicional de reenvio actuou, assim, em desconformidade com o artigo 112.°
         do Código Civil italiano.
      
      11 –	Regulamento (CE) do Conselho, de 16 de Dezembro de 2002, relativo à execução das regras de concorrência estabelecidas nos
         artigos 81.° e 82.° do Tratado (texto relevante para efeitos do EEE) (JO 2003, L 1, p. 1).
      
      12 –	Por exemplo, a comunicação da Comissão relativa ao tratamento de denúncias pela Comissão nos termos dos artigos 81.° e
         82.° do Tratado CE (JO 2004, C 101, p. 65). Encontram‑se exemplos de discursos em www.eu.int/comm/competition/speeches, como
         o discurso da actual comissária para a concorrência, Neelie Kroes, «Damages Actions for Breaches of EU Competition Rules:
         Realities and Potentials», discurso 05/613, e do seu antecessor, Mario Monti, discurso 04/403.
      
      13 –	Tendo em vista um conhecimento mais aprofundado das numerosas diferenças e possibilidades nos Estados‑Membros e para poder
         analisar os problemas, a Comissão realizou uma investigação. Esta investigação foi efectuada pelo gabinete Ashurst, que elaborou
         um relatório intitulado «Study on the conditions of claims for damages in case of infringement of EC competition rules», de
         31 de Agosto de 2004. O relatório Ashurst e os relatórios dos Estados‑Membros encontram‑se na página Internet da Comissão.
         A Comissão anunciou também a intenção de adoptar um «Livro Verde». Pouco antes da apresentação destas conclusões, a Comissão
         colocou na sua página Internet esse «Livro Verde», intitulado «Acções de indemnização devido à violação das regras comunitárias
         no domínio antitrust», COM(2005) 672 final, bem como o respectivo documento de trabalho dos serviços da Comissão [SEC(2005) 1732].
      
      14 –	Acórdão de 20 de Setembro de 2001, Courage e Crehan (C‑453/99, Colect., p. I‑6297).
      
      15 –	V. acórdão de 1 de Fevereiro de 1978, Miller (19/77, Colect., p. 45, n.° 15).
      
      16 –	V., designadamente, acórdãos de 9 de Julho de 1969, Völk (5/69, Colect. 1969‑1970, p. 95, n.° 5); de 10 de Julho de 1980,
         Lancôme e Cosparfrance (99/79, Recueil, p. 2511, n.° 23); e de 11 de Julho de 1985, Remia e o./Comissão (42/84, Recueil, p. 2545,
         n.° 22).
      
      17 –	V., designadamente, acórdãos de 28 de Abril de 1998, Javico (C‑306/96, Colect., p. I‑1983, n.° 16), e de 25 de Outubro
         de 2001, Ambulanz Glöckner (C‑475/99, Colect., p. I‑8089, n.° 48).
      
      18 –	Acórdão de 11 de Julho de 1989, Belasco (246/86, Colect., p. 2117).
      
      19 –	Acórdão de 19 de Fevereiro de 2002, Wouters (C‑309/99, Colect., p. I‑1577, n.° 95 e jurisprudência aí referida).
      
      20 –	Contra esta alegação poder‑se‑á argumentar que tal poderá aumentar a duração do processo.
      
      21 –	www.eius.it (clicar em giurisprudenza, 2005, n.° 2207).
      
      22 –	Decisão de 9 de Dezembro de 2002, n.° 17475.
      
      23 –	V. acórdão de 16 de Dezembro de 1976, Rewe (33/76, Colect., p. 813, n.° 5), e o acórdão Courage e Crehan, já referido na
         nota 14, n.° 29 e jurisprudência aí referida.
      
      24 –	É possível deduzir da legislação e da doutrina italianas que a Corte d’apello só tem competência exclusiva para conhecer
         das acções baseadas no direito italiano da concorrência. As acções baseadas na violação do artigo 81.° CE regem‑se pelas regras
         normais de competência. Como decorre do n.° 48, a Corte d’apello deve, com base no Regulamento n.° 1/2003, aplicar também
         o direito comunitário da concorrência sempre que estejam satisfeitos todos os pressupostos. Por razões práticas, não parece
         desejável uma multiplicação das acções. Além do mais, isso poderia dar origem a insegurança jurídica e a conflitos de competência.
      
      25 –	Acórdão de 30 de Janeiro de 1974, BRT e SABAM (127/73, Colect., p. 33, n.° 16).
      
      26 –	A este respeito, remeto ainda para o acórdão de 1 de Junho de 1999, Eco Swiss (C‑126/97, Colect., p. I‑3055, n.os 36 e 39).
      
      27 –	Por exemplo: v. acórdãos de 30 de Junho de 1966, Société Technique Minière (56/65, Colect. 1965‑1968, p. 381); de 25 de
         Novembro de 1971, Béguelin (22/71, Colect., p. 355, n.° 29); e de 6 de Fevereiro de 1973, Brasserie De Haecht (48/72, Colect.,
         p. 19, n.° 26). Mais recente: acórdão Courage e Crehan, já referido na nota 14.
      
      28 –	Acórdão, já referido na nota 14, n.° 25.
      
      29 –	Acórdão, já referido na nota 14, n.os 26 e 27, respectivamente.
      
      30 –	Regulamento do Conselho, de 26 de Novembro de 1974, relativo à prescrição quanto a procedimentos e execução de sanções
         no domínio do direito dos transportes e da concorrência da Comunidade Económica Europeia (JO L 319, p. 1; EE 08 F2 p. 41).
      
      31 –	Acórdão Courage e Crehan, já referido na nota 14, n.° 29.
      
      32 –	V. acórdão de 7 de Junho de 1983, Musique diffusion française (100/80 a 103/80, Recueil, p. 1825, n.os 105 e 106).
      
      33 –	V. acórdão Musique diffusion française, referido na nota anterior, n.° 129; e, também, Orientações para o cálculo das coimas
         aplicadas por força do n.° 2 do artigo 15.° do Regulamento n.° 17 e do n.° 5 do artigo 65.° do Tratado CECA (JO 1998, C 9,
         p. 3).
      
      34 –	Uma das opções políticas referidas no «Livro Verde» diz respeito à possibilidade de conceder uma indemnização em dobro
         [«double damages»] no caso de um cartel horizontal.
      
      35 –	Segundo o relatório Ashurst, esses Estados‑Membros são o Reino Unido, a Irlanda e Chipre.
      
      36 –	V. acórdão Courage e Crehan, referido na nota 14, n.° 30.
      
      37 –	V., por analogia, acórdão de 5 de Março de 1996, Brasserie du pêcheur (C‑46/93 e C‑48/93, Colect., p. I‑1029, n.° 90).