CELEX: 62009CP0550
Language: cs
Date: 2010-05-17 00:00:00
Title: Názor generálního advokáta Mengozzi přednesený dne 17. května 2010. # Trestní řízení proti E a F. # Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce: Oberlandesgericht Düsseldorf - Německo. # Společná zahraniční a bezpečnostní politika - Zvláštní omezující opatření namířená proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu - Společný postoj 2001/931/SZBP - Nařízení (ES) č. 2580/2001- Články 2 a 3 - Zápis organizace na seznam osob, skupin a subjektů zapojených do teroristických činů - Převod finančních prostředků získaných z výtěžků dobrovolných sbírek a prodeje publikací provedený členy organizace ve prospěch této organizace. # Věc C-550/09.

NÁZOR GENERÁLNÍHO ADVOKÁTA 
      PAOLA MENGOZZIHO
      ze dne 17. května 2010(1)
      
      Věc C‑550/09
      Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof
      proti
      E,
      F
      [žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberlandesgericht Düsseldorf (Německo)]
      „Zvláštní omezující opatření namířená proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu – Rozhodnutí Rady o zařazení určité organizace na seznam podle čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 – Platnost – Zákaz zpřístupňování hospodářských zdrojů organizaci uvedené na tomto seznamu – Rozsah působnosti“1.        Tato žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká jednak platnosti zařazení organizace, která před soudem nenapadla zmrazení
         finančních prostředků, které se jí týkalo, na seznam osob, skupin a subjektů, na které se vztahuje nařízení Rady (ES) č. 2580/2001
         ze dne 27. prosince 2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat
         proti terorismu(2), a jednak výkladu článků 2 a 3 uvedeného nařízení.
      
      I –    Právní rámec 
      A –    Rezoluce Rady bezpečnosti Organizace spojených národů 1373 (2001) 
      2.        Dne 28. září 2001 přijala Rada bezpečnosti Organizace spojených národů (dále jen „Rada bezpečnosti“) rezoluci 1373 (2001),
         ve které stanovila rozsáhlé strategie pro boj proti terorismu, a zejména pro boj proti financování terorismu. Odstavec 1 písm. c)
         této rezoluce mimo jiné stanoví, že všechny státy bezodkladně zmrazí finanční prostředky a jiné finanční nebo hospodářské
         zdroje osob, které páchají teroristické činy nebo se je pokusí spáchat nebo se zúčastní takových činů nebo napomáhají jejich
         spáchání, subjektů patřících těmto osobám nebo jimi ovládaných a osob a subjektů jednajících jménem nebo na příkaz těchto
         osob a subjektů.
      
      B –    Společné postoje 2001/930/SZBP a 2001/931/SZBP
      3.        Rada Evropské unie považovala za nezbytné, aby Evropské společenství přijalo opatření k provedení rezoluce Rady bezpečnosti
         1373 (2001), a dne 27. prosince 2001 přijala na základě článků 15 EU a 34 EU společný postoj 2001/930/SZBP o boji proti terorismu(3) a společný postoj 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu(4).
      
      4.        Podle čl. 1 odst. 1 společného postoje 2001/931 se tento společný postoj vztahuje „na osoby, skupiny a subjekty, které jsou
         zapojeny do teroristických činů a jejichž seznam je uveden v příloze“.
      
      5.        Článek 1 odst. 2 a 3 společného postoje 2001/931 definuje, co je třeba rozumět „osobami, skupinami a subjekty zapojenými do
         teroristických činů“ a „teroristickým činem“.
      
      6.        Článek 1 odst. 4 společného postoje 2001/931 stanoví, že seznam uvedený v příloze je vypracován na základě přesných informací
         nebo materiálů v příslušném spisu, ze kterých vyplývá, že příslušný orgán přijal na základě závažných a věrohodných důkazů
         nebo stop rozhodnutí ve vztahu k dotyčným osobám, skupinám a subjektům, které se týká zahájení vyšetřování nebo trestního
         stíhání za teroristický čin, pokus o spáchání teroristického činu, účast na něm nebo napomáhání k jeho spáchání nebo odsouzení
         za takové činy. „Příslušným orgánem“ se má rozumět justiční orgán, nebo pokud justiční orgány nemají pravomoc v oblasti, které
         se týká tento odstavec, rovnocenný příslušný orgán v této oblasti.
      
      7.        Podle čl. 1 odst. 6 společného postoje 2001/931 se jména osob a subjektů na seznamu uvedeném v příloze budou pravidelně, nejméně
         však jednou za šest měsíců, prověřovat s cílem zjistit, zda trvají důvody pro jejich uvedení v seznamu.
      
      8.        Podle článků 2 a 3 společného postoje 2001/931 Společenství v mezích pravomocí, které mu byly svěřeny Smlouvou o ES, nařídí
         zmrazení finančních prostředků a jiného finančního majetku nebo hospodářských zdrojů osob, skupin a subjektů uvedených v příloze
         a zajistí, aby finanční prostředky, finanční majetek nebo hospodářské zdroje nebo finanční služby jim nebyly přímo ani nepřímo
         zpřístupněny.
      
      C –    Nařízení č. 2580/2001 a rozhodnutí, kterými se provádí jeho čl. 2 odst. 3
      9.        Rada měla za to, že je nezbytné přijmout nařízení za tím účelem, aby opatření popsaná ve společném postoji 2001/931 byla provedena
         na úrovni Společenství, a na základě článků 60 ES, 301 ES a 308 ES přijala dne 27. prosince 2001 nařízení č. 2580/2001.
      
      10.      Z článku 2 odst. 1 písm. a) tohoto nařízení vyplývá, že pokud není podle tohoto nařízení povoleno jinak, všechny finanční
         prostředky a jiné finanční a hospodářské zdroje patřící některé fyzické nebo právnické osobě, skupině nebo subjektu uvedeným
         v seznamu podle odstavce 3 se zmrazují.
      
      11.      Stejně tak podle čl. 2 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení „žádné finanční prostředky ani jiné finanční a hospodářské zdroje
         nesmějí být ani přímo, ani nepřímo zpřístupněny žádné fyzické ani právnické osobě, skupině nebo subjektu uvedeným v seznamu
         podle odstavce 3 nebo v jejich prospěch“. Odstavec 2 téhož článku zakazuje poskytovat finanční služby těmto osobám, skupinám
         nebo subjektům nebo v jejich prospěch.
      
      12.      Podle čl. 2 odst. 3 nařízení č. 2580/2001 Rada jednomyslně vypracuje, přezkoumává a mění seznam osob, skupin a subjektů, na
         které se vztahuje toto nařízení, v souladu s čl. 1 odst. 4, 5 a 6 společného postoje 2001/931.
      
      13.      Podle článku 9 nařízení č. 2580/2001 každý členský stát stanoví sankce, které budou uloženy při porušení tohoto nařízení,
         a tyto sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.
      
      14.      Původní seznam osob, skupin a subjektů, na které se vztahuje nařízení č. 2580/2001, byl vypracován rozhodnutím Rady 2001/927/ES
         ze dne 27. prosince 2001 o vypracování seznamu podle čl. 2 odst. 3 nařízení č. 2580/2001(5).
      
      15.      Rozhodnutím 2002/334/ES ze dne 2. května 2002, kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení č. 2580/2001 a zrušuje rozhodnutí
         2001/927(6), přijala Rada aktualizovaný seznam osob, skupin a subjektů, na které se uvedené nařízení vztahuje. Na tomto seznamu je v bodě
         10 rubriky 2, nazvané „Skupiny a subjekty“, uvedena „Revoluční lidově osvobozenecká armáda/fronta/strana (DHKP/C), [Devrimci
         Sol (Revoluční levice), Dev Sol] [dále jen „DHKP-C“]“.
      
      16.      Seznam podle čl. 2 odst. 3 nařízení č. 2580/2001 byl pravidelně aktualizován několika pozdějšími rozhodnutími, včetně rozhodnutí
         Rady 2006/379/ES ze dne 29. května 2006, kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 a zrušuje rozhodnutí 2005/930/ES(7). Všemi těmito akty byl název DHKP-C na tomto seznamu ponechán.
      
      17.      Ze třetího až sedmého bodu odůvodnění rozhodnutí Rady 2007/445/ES ze dne 28. června 2007, kterým se provádí čl. 2 odst. 3
         nařízení č. 2580/2001 a zrušují rozhodnutí 2006/379 a 2006/1008/ES(8), vyplývá, že všem osobám, skupinám a subjektům, u nichž to bylo prakticky možné, poskytla Rada odůvodnění, v nichž vysvětlila,
         z jakých důvodů byly zařazeny na seznam obsažený v rozhodnutí 2006/379. Stanoviskem zveřejněným v Úředním věstníku Evropské unie ze dne 25. dubna 2007(9) je Rada uvědomila o svém záměru ponechat je na tomto seznamu a o tom, že mají možnost zaslat jí žádost o zpřístupnění tohoto
         odůvodnění. Po celkovém přezkoumání seznamu s přihlédnutím k vyjádřením a dokumentům, které byly Radě předloženy několika
         dotčenými osobami, skupinami a subjekty, dospěla Rada k závěru, že osoby, skupiny a subjekty vyjmenované v příloze k rozhodnutí
         2007/445 byly zapojeny do teroristických činů ve smyslu čl. 1 odst. 2 a 3 společného postoje 2001/931, že vůči nim bylo přijato
         rozhodnutí příslušným orgánem ve smyslu čl. 1 odst. 4 uvedeného společného postoje a že se na ně mají dál uplatňovat zvláštní
         omezující opatření upravená nařízením č. 2580/2001.
      
      18.      Na seznamu, který je obsažen v příloze k rozhodnutí 2007/445 a který podle článků 1 a 2 uvedeného rozhodnutí nahrazuje zejména
         seznam obsažený v rozhodnutí 2006/379, je v bodě 26 rubriky 2, nazvané „Skupiny a subjekty“, uvedena DHKP/C.
      
      D –    Vnitrostátní právo 
      19.      Na základě článku 9 nařízení č. 2580/2001 se Spolková republika Německo rozhodla stanovit trestní sankce za porušování zákazů
         zakotvených v tomtéž nařízení.
      
      20.      Ustanovení § 34 odst. 4 zákona o zahraničním obchodu (Außenwirtschaftsgesetz, dále jen „AWG“), ve znění účinném do 7. dubna
         2006, znělo takto:
      
      „Trestem odnětí svobody v trvání nejméně dvou let bude potrestán, kdo poruší ustanovení tohoto zákona nebo nařízení přijatého
         k jeho provedení anebo právní akt Evropských společenství, jehož účelem je omezit zahraniční obchod a který je zveřejněn v Bundesgesetzblatt nebo v Bundesanzeiger a slouží k provedení sankčního opatření hospodářské povahy stanoveného Radou bezpečnosti […] na základě kapitoly VII Charty
         Organizace spojených národů. V méně závažných případech se uloží trest odnětí svobody v trvání od 3 měsíců do 5 let.“
      
      21.      Po novelizaci uvedeného zákona je současné znění § 34 odst. 4 bodu 2 AWG následující:
      
      „Trestem odnětí svobody v trvání od 6 měsíců do 5 let bude potrestán, kdo 
      […]
      Odstavec 4:
      […]
      2.      poruší zákaz vývozu, prodeje, dodání, zpřístupnění, předání, poskytování služeb, investování a podpory nebo zákaz obcházení
         tohoto zákazu, který byl zveřejněn v Bundesanzeiger, je přímo použitelný a je stanoven právním předpisem Společenství […], který slouží k provedení sankčního opatření hospodářské
         povahy stanoveného Radou […] v oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky.“
      
      22.      Podle ustanovení § 34 odst. 6 bodu 4 AWG bude trestem odnětí svobody v trvání nejméně dvou let potrestán, „kdo spáchá čin
         uvedený v odstavcích 1, 2 nebo 4 v rámci podnikatelské činnosti nebo jako člen spolčení, které vzniklo za účelem soustavného
         páchání takových trestných činů, za účasti dalšího člena spolčení“.
      
      E –    Rozsudky Soudu prvního stupně Evropských společenství o legalitě rozhodnutí o zařazení na seznam podle čl. 2 odst. 3 nařízení
            č. 2580/2001
      23.      Sérií rozsudků vynesených v letech 2006 až 2008 Soud vyhověl žalobám podaným jednotlivci nebo organizacemi zařazenými na seznam
         podle čl. 2 odst. 3 nařízení č. 2580/2001, kterými se domáhali zrušení aktů Rady, jimiž byli na uvedený seznam zařazeni.
      
      24.      V prvním z těchto rozsudků ze dne 12. prosince 2006, Organizace Mudžáhidů íránského lidu v. Rada(10), Soud zrušil rozhodnutí Rady, na jehož základě se na žalobkyni použila opatření stanovená nařízením č. 2580/2001.
      
      25.      Pokud šlo zaprvé o porušení práv obhajoby žalobkyně, Soud v odůvodnění tohoto rozsudku nejprve připomněl, že dodržování těchto
         práv je základní právní zásadou Společenství a že tato zásada vyžaduje, aby kterékoliv osobě, jíž může být uložena sankce,
         bylo umožněno užitečně vyjádřit své stanovisko ke skutečnostem použitým proti ní jako důvod sankce(11).
      
      26.      Soud následně odmítl argument Rady a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, že se takové záruky nelze dovolávat
         v souvislosti s přijetím rozhodnutí o zmrazení finančních prostředků podle nařízení č. 2580/2001(12), a v tomto ohledu upřesnil, že rozhodnutí, které OMÍL napadla, sice má normativní povahu a vytváří účinky erga omnes, nicméně se bezprostředně a osobně týká žalobkyně, vůči níž je aktem ukládajícím individuální sankční opatření hospodářské
         a finanční povahy(13).
      
      27.      Definoval tedy předmět záruky práv obhajoby v kontextu daného sporu, přičemž pro tento účel rozlišil mezi původním rozhodnutím
         o zmrazení finančních prostředků podle čl. 1 odst. 4 společného postoje 2001/931 na jedné straně a následnými rozhodnutími
         o zachování zmrazení finančních prostředků po pravidelném prověření podle čl. 1 odst. 6 téhož společného postoje na straně
         druhé. Soud uvedl, že v prvně uvedeném případě dodržování práv obhajoby v zásadě vyžaduje, aby jednak byly dotyčné osobě Radou
         sděleny přesné informace nebo materiály ve spisu, ze kterých vyplývá, že ve vztahu k ní bylo příslušným orgánem členského
         státu přijato rozhodnutí odpovídající definici uvedené v čl. 1 odst. 4 společného postoje 2001/931, a jednak jí bylo umožněno
         užitečně vyjádřit její stanovisko k těmto informacím nebo materiálům ve spisu. Ve druhém případě vyžaduje podobně dodržování
         práv obhajoby jednak to, aby dotyčné osobě byly sděleny informace nebo materiály ve spisu, které podle Rady odůvodňují její
         ponechání na sporných seznamech, a jednak to, aby jí bylo umožněno užitečně vyjádřit její stanovisko k této věci(14).
      
      28.      Pokud jde o zadruhé o povinnost uvést odůvodnění, Soud měl za to, pokud tomu nebrání naléhavé důvody týkající se bezpečnosti
         Společenství a jeho členských států, nebo vedení jejich mezinárodních vztahů, že odůvodnění původního rozhodnutí o zmrazení
         finančních prostředků se musí specificky a konkrétně týkat alespoň každé ze skutečností odůvodňujících jeho přijetí v souladu
         s čl. 1 odst. 4 společného postoje 2001/931, jakož i případných nových skutečností a uvádět důvody, na jejichž základě se
         Rada při výkonu své diskreční posuzovací pravomoci domnívá, že se na dotyčného má takové opatření použít. Soud také upřesnil,
         a to s týmiž výhradami, že odůvodnění následného rozhodnutí o zmrazení finančních prostředků musí uvádět specifické a konkrétní
         důvody, na jejichž základě se Rada po prověření domnívá, že důvody pro zmrazení finančních prostředků dotyčné osoby nadále
         trvají.
      
      29.      Pokud jde zatřetí o právo na účinnou soudní ochranu, Soud zdůraznil, že přezkum legality rozhodnutí o zmrazení finančních
         prostředků přijatého na základě čl. 2 odst. 3 nařízení č. 2580/2001 se vztahuje na posouzení skutečností a okolností uplatněných
         k jeho odůvodnění, stejně jako na ověření důkazů a informací, na nichž je toto posouzení založeno. Tento přezkum se musí vztahovat
         i na dodržování práv obhajoby a požadavku na odůvodnění, jakož i případně na opodstatněnost naléhavých důvodů výjimečně uplatněných
         Radou, aby se této povinnosti vyhnula(15). Soud upřesnil, že se tento přezkum „jeví tím spíše nezbytným, že představuje jedinou procesní záruku umožňující zabezpečit
         spravedlivou rovnováhu mezi požadavky boje proti mezinárodnímu terorismu a ochranou základních práv“(16).
      
      30.      Při použití takto vypracovaných zásad na projednávanou věc Soud nejprve poukázal na to, že „relevantní právní úprava, a sice
         nařízení č. 2580/2001 a společný postoj 2001/931, na který toto nařízení odkazuje, výslovně nestanoví žádný postup sdělení
         skutečností v neprospěch a slyšení zúčastněných osob, ať již před nebo současně s přijetím původního rozhodnutí o zmrazení
         jejich finančních prostředků, nebo v souvislosti s přijetím následných rozhodnutí, za účelem dosažení jejich vyškrtnutí ze
         sporného seznamu“(17). Dále konstatoval, že žalobkyni nebyly v žádném okamžiku před podáním žaloby sděleny skutečnosti v neprospěch. Bylo shledáno,
         že tytéž úvahy se obdobně použijí na prověření, zda byla dodržena povinnost uvést odůvodnění. Soud konečně uvedl, že jelikož
         v napadeném rozhodnutí nejsou vůbec uvedeny specifické a konkrétní důvody, které ho odůvodňují, nebyl schopen provést soudní
         přezkum legality tohoto rozhodnutí. Soud tedy vyslovil závěr, že napadené rozhodnutí není odůvodněno, že bylo přijato v rámci
         řízení, během kterého nebyla dodržena práva obhajoby žalobkyně, a že není s to přistoupit k soudnímu přezkumu legality tohoto
         rozhodnutí.
      
      31.      Soud proto napadené rozhodnutí zrušil „v rozsahu, v němž se týká žalobkyně“.
      
      32.      Několika pozdějšími rozsudky bylo vyhověno žalobám podaným organizacemi(18) nebo jednotlivci(19) zařazenými na předmětný seznam, a to na základě odůvodnění, které bylo do značné míry podobné výše uvedenému odůvodnění.
         Ve všech těchto případech zrušil Soud napadená rozhodnutí pouze v rozsahu, v němž se týkala organizace nebo jednotlivce, kteří
         podali žalobu.
      
      II – Věc v původním řízení a předběžné otázky 
      33.      Trestní řízení týkající se E a F (dále jen „obžalovaní“) vychází z obžaloby Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof (Německo)
         (dále jen „Generalbundesanwalt“) ze dne 6. října 2009, ve které je jim kladeno za vinu, že od 30. srpna 2002 do 5. listopadu
         2008, kdy byli zadrženi, byli členy DHKP/C, která má podle obžaloby za cíl změnit prostřednictvím ozbrojeného boje státní
         zřízení v Turecku. Na základě těchto skutků, jichž se měli dopustit a které spočívající v členství v zahraniční teroristické
         skupině, jsou drženi ve vazbě.
      
      34.      Podle téže obžaloby obžalovaní, kteří byli pověřeni vedením územních sekcí („Bölge“) této organizace v Německu, pořádali po
         celou dobu svého členství v DHKP-C v rámci svého hlavního úkolu, kterým bylo zajišťování finančních prostředků pro tuto organizaci,
         každoroční sbírky darů ve prospěch organizace a získané finanční prostředky předávali nejužšímu vedení organizace. Kromě toho
         se údajně obžalovaní do značné míry podíleli na organizaci a provádění akcí a na prodeji publikací strany za účelem získání
         prostředků pro DHKP-C a tyto finanční prostředky pak předávali organizaci. Obžalovaní si údajně byli vědomi toho, že shromážděné
         peníze jsou určeny alespoň částečně k financování teroristických aktivit organizace.
      
      35.      Jeden z obžalovaných mimoto údajně vybral vhodné kurýry pro přepravu zbraní a výbušnin do Turecka a obstaral razítka a pečeti
         na falšování dokladů totožnosti členů DHKP-C.
      
      36.      V období, na které se obžaloba vztahuje, jeden z obžalovaných údajně získal nejméně 215 809 eur a druhý nejméně 105 051 eur,
         které předali organizaci. 
      
      37.      V této souvislosti má předkládající soud pochybnosti ohledně nařízení č. 2580/2001.
      
      38.      Zaprvé uvádí, že z rozsudků Soudu zmíněných v bodech 23 až 32 tohoto názoru (dále jen „rozsudky Soudu“) vyplývají pochybnosti
         ohledně platnosti zařazení DHKP-C na seznam stanovený v čl. 2 odst.  3 tohoto nařízení.
      
      39.      Předkládající soud však poukazuje na skutečnost, že v obžalobě Generalbundesanwalt je tvrzeno, že zařazení DHKP-C na seznam
         je „účinné“ od počátku, neboť o jeho neplatnosti nebylo rozhodnuto soudem, a dále, že i kdyby toto zařazení nebylo zprvu provedeno
         platně, byla by tato neplatnost zpětně zhojena díky pozměněnému postupu provádění čl. 2 odst. 3 nařízení č. 2580/2001, který
         byl použit pro účely přijetí rozhodnutí 2007/445.
      
      40.      Jeden z obžalovaných však údajně tvrdil, že zařazení DHKP-C na seznam je neplatné, a to přinejmenším v rozsahu, v němž se
         týká období před změnou předmětného postupu, a že toto zařazení proto nemůže sloužit za základ trestnosti skutků, které jsou
         mu kladeny za vinu, a to přesto, že dotčená organizace nepodala proti svému zařazení na tento seznam žalobu k soudu.
      
      41.      Zadruhé chová předkládající soud pochybnosti o použitelnosti nařízení č. 2580/2001 na osobu, která je sama členem organizace
         zařazené na seznam vypracovaný podle čl. 2 odst. 3 uvedeného nařízení, pokud tato osoba poskytuje organizaci finanční prostředky,
         jiné finanční a hospodářské zdroje, podílí se na takovém poskytování nebo se účastní na činnostech, jejichž cílem je obejít
         článek 2 tohoto nařízení.
      
      42.      Zatřetí, pokud osobní rozsah působnosti nařízení č. 2580/2001 zahrnuje členy organizace zařazené na seznam, předkládající
         soud má pochybnosti o tom, zda přijímání finančních prostředků členem pověřeným výběrem darů a jejich pozdější předávání tímto
         členem organizaci spadá do věcného rozsahu působnosti článků 2 a 3 tohoto nařízení.
      
      43.      S ohledem tyto pochybnosti se Oberlandesgericht Düsseldorf (Německo) rozhodl položit Soudnímu dvoru následující otázky:
      
      „1)      Musí být – případně s přihlédnutím k pozměněnému postupu v důsledku rozhodnutí [2007/445] – zařazení organizace, která nepodala
         žalobu proti rozhodnutím, která se jí týkají, na seznam podle článku 2 nařízení […] č. 2580/2001 […] považováno za právně
         účinné (‚wirksam‘) od počátku, i když bylo provedeno v rozporu se základními procesními zárukami?
      
      2)      Musí být články 2 a 3 nařízení […] č. 2580/2001 […] vykládány v tom smyslu, že o zpřístupnění finančních prostředků nebo jiných
         finančních nebo hospodářských zdrojů právnické osobě, skupině nebo subjektu uvedeným v seznamu podle čl. 2 odst. 3 nařízení
         nebo o účast na činnostech, jejichž cílem je obejít toto ustanovení, se může jednat i v tom případě, kdy poskytovatel těchto
         prostředků je sám členem této právnické osoby, skupiny nebo subjektu?
      
      3)      Musí být články 2 a 3 nařízení […] č. 2580/2001 […] vykládány v tom smyslu, že o zpřístupnění finančních prostředků nebo jiných
         finančních nebo hospodářských zdrojů právnické osobě, skupině nebo subjektu uvedeným v seznamu podle čl. 2 odst. 3 nařízení
         nebo o účast na činnostech, jejichž cílem je obejít toto ustanovení, se může jednat i v tom případě, kdy tato právnická osoba,
         skupina nebo subjekt již poskytnutými finančními prostředky (byť nepřímo) disponuje?“
      
      III – Řízení před Soudním dvorem 
      44.      Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce ze dne 21. prosince 2009 došla Soudnímu dvoru dne 29. prosince 2009. Tato žádost obsahovala
         odkaz na čl. 267 čtvrtý pododstavec SFEU.
      
      45.      Samostatným podáním ze dne 5. února 2010 došlým kanceláři Soudního dvora dne 11. února 2010 předkládající soud požádal Soudní
         dvůr, aby v projednávané věci konal zrychlené řízení. Na podporu své žádosti uvedl, že usnesením ze dne 25. ledna 2010 zahájil
         proti obžalovaným trestní řízení a hlavní líčení stanovil na dobu od 11. března do 31. srpna 2010. Předkládající soud uvedl,
         že s ohledem na předpokládanou délku tohoto trestního řízení a na význam předběžných otázek pro věc v původním řízení musí
         být o těchto otázkách rozhodnuto s mimořádnou naléhavostí.
      
      46.      Usnesením předsedy Soudního dvora ze dne 1. března 2010 bylo rozhodnuto o projednání věci ve zrychleném řízení.
      
      47.      Generalbundesanwalt, E, F, francouzská vláda, Rada a Komise předložili písemná vyjádření. Řeči těchto zúčastněných, kromě
         francouzské vlády, byly vyslechnuty na jednání konaném dne 12. května 2010.
      
      IV – K první předběžné otázce 
      A –    Úvodní poznámky 
      48.      Na úvod je nutno věnovat nejprve několik krátkých úvah tomu, jaký má nařízení č. 2580/2001 význam v původním trestním řízení,
         a vzájemnému překrývání trestních a mimotrestních norem, ať již se jedná o normy vnitrostátní, nebo o normy Společenství,
         kterým se vyznačuje normativní rámec, v němž byly proti obžalovaným podány obžaloby. Následně je třeba se zabývat otázkou
         dosahu předběžné otázky položené Soudnímu dvoru.
      
      1.      K významu nařízení č. 2580/2001 v původním trestním řízení 
      49.      Je pravda, jak zdůrazňuje Generalbundesanwalt, že ani ustanovení nařízení č. 2580/2001, ani opatření přijatá Radou k provedení
         čl. 2 odst. 3 tohoto nařízení nemají trestněprávní charakter(20).
      
      50.      Uvedené nařízení rovněž neukládá, tedy alespoň formálně, aby nedodržení pravidel, která stanoví, bylo na vnitrostátní úrovni
         předmětem trestněprávního postihu. V jeho článku 9, podle kterého každý členský stát stanoví sankce, které budou uloženy při
         porušení tohoto nařízení, se totiž pouze uvádí, že takové sankce musejí být „účinné, přiměřené a odrazující“.
      
      51.      Prostřednictvím odkazu upraveného německým zákonodárcem však ustanovení nařízení č. 2580/2001, doplněná o rozhodnutí Rady
         o vypracování a aktualizaci seznamu podle čl. 2 odst. 3 tohoto nařízení, spoluurčují obsah trestněprávního ustanovení, na
         němž se zakládá obžaloba podaná proti obžalovaným v původním řízení. Tento mechanismus lze ilustrovat na samotném znění tohoto
         ustanovení.
      
      52.      Jak jsem již uvedl výše(21), § 34 odst. 4 AWG v různých zněních použitelných ratione temporis na skutečnosti projednávané věci pouze stanoví trest odnětí svobody (v trvání nejméně dvou let ve znění tohoto paragrafu
         účinném do 7. dubna 2006 a v trvání od 6 měsíců do 5 let ve znění účinném později) a pouze upřesňuje, že tímto trestem bude
         potrestán, „kdo poruší právní akt […] Společenství, jehož účelem je omezit zahraniční obchod a který […] slouží k provedení
         sankčního opatření hospodářské povahy stanoveného Radou bezpečnosti […] na základě kapitoly VII Charty Organizace spojených
         národů“ (znění účinné do 7. dubna 2006), nebo „kdo poruší zákaz […] vývozu, prodeje, dodání, zpřístupnění, předání, poskytování
         služeb, investování a podpory nebo zákaz obcházení tohoto zákazu, který je stanoven právním aktem Společenství […] [a] který
         slouží k provedení sankčního opatření hospodářského povahy stanoveného Radou […] v oblasti společné zahraniční a bezpečnostní
         politiky“ (znění účinné po 7. dubnu 2006).
      
      53.      Německý zákonodárce tak v § 34 odst. 4 AWG použil techniku blanketního trestněprávního ustanovení. Jak uvádí Generalbundesanwalt
         ve svém písemném vyjádření podaném Soudnímu dvoru, v důsledku toho „trestnost skutků, o něž jde [ve věci v původním řízení],
         vyplývá v německém právu z tohoto ustanovení a z aktů [Unie], na které toto ustanovení odkazuje, tj. z nařízení č. 2580/2001
         ve spojení s jednotlivými rozhodnutími Rady“, jimiž byl název DHKP-C zařazen na seznam podle článku 2 tohoto nařízení a na
         tomto seznamu ponechán.
      
      54.      Konkrétněji, prostřednictvím tohoto odkazu předmětné akty Unie určují v celém rozsahu trestně postižitelné chování, a nikoli jen některý jeho znak nebo právní či skutkový předpoklad. Jak bude řečeno níže, tento závěr má jistý vliv na odpověď
         na první předběžnou otázku.
      
      2.      K dosahu otázky položené Soudnímu dvoru 
      55.      Mohlo by se zdát, že první otázkou, tak jak je formulována, je Soudní dvůr dotazován pouze na to, zda zařazení organizace
         na seznam podle čl. 2 odst. 3 nařízení č. 2580/2001, kdy tato organizace nenapadla rozhodnutí Rady, jimiž k tomuto zařazení
         došlo, je ve světle rozsudků Soudu účinné. Právě v tomto směru ji vykládá francouzská vláda, která ve svém písemném vyjádření podaném Soudnímu dvoru tvrdí, že předkládající
         soud nevznesl žádnou otázku platnosti rozhodnutí o zmrazení finančních prostředků DHKP-C.
      
      56.      Takový výklad, s nímž se na jednání, na němž byly předneseny řeči, ztotožnila Rada, mi však nepřipadá správný s ohledem na
         veškeré úvahy rozvedené v předkládacím rozhodnutí.
      
      57.      Zaprvé formulace otázky co do „účinnosti“ („wirksam“), a nikoli „platnosti“ („Gültigkeit“) předmětných aktů zdá se mít původ
         hlavně v tom, že si předkládající soud zároveň klade otázku ohledně důsledků změny postupu zařazování na seznam podle čl. 2
         odst. 3 nařízení č. 2580/2001, zejména s ohledem na možnost, jak je objasněno v odůvodnění usnesení, že rozhodnutí 2007/445,
         kterým se tato změna zavádí, zjednalo nápravu uvedených aktů se zpětnou účinností.
      
      58.      Zadruhé z předkládacího rozhodnutí vyplývá, že otázka platnosti nebo existence aktů o zařazení DHKP-C na uvedený seznam byla
         během původního řízení skutečně vznesena obžalovanými.
      
      59.      Zatřetí v bodě 40 předkládacího rozhodnutí se uvádí, že „podle zdejšího soudu není žádost o rozhodnutí o předběžné otázce
         předložená Soudnímu dvoru podle čl. 267 prvního pododstavce písm. b) [a] čl. 267 druhého pododstavce SFEU nepřípustná jen
         proto, že DHKP-C vůči ní přijatá rozhodnutí provádějící čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 nenapadla žalobou na neplatnost“.
         Po tomto konstatování následuje mimo jiné posouzení použitelnosti zásad stanovených Soudním dvorem v rozsudku TWD Textilwerke
         Deggendorf(22), kterým se budu zabývat níže, na projednávanou věc. Takové konstatování a posouzení, které po něm následuje, by nebyly nutné,
         kdyby předkládající soud neměl v úmyslu položit Soudnímu dvoru otázku ohledně legality předmětných aktů.
      
      60.      Soudnímu dvoru přitom přísluší vyvodit ze všech poznatků poskytnutých vnitrostátním soudem prvky práva Unie, které s přihlédnutím
         k předmětu sporu vyžadují posouzení platnosti(23).
      
      61.      Na základě výše zmíněných poznatků je tedy třeba mít za to, že podstatou první otázky Oberlandesgericht Düsseldorf položené
         Soudnímu dvoru je, aby rozhodl – ve světle rozsudků Soudu – o účinnosti a platnosti aktů Rady předcházejících rozhodnutí 2007/445,
         jimiž byla organizace, v daném případě DHKP-C, která tyto akty nenapadla žalobou k soudu, nejprve zařazena na seznam podle
         čl. 2 odst. 3 nařízení č. 2580/2001 a poté na tomto seznamu ponechána, a to případně s ohledem na změnu pravidel zařazování
         na tento seznam zavedených rozhodnutím 2007/445.
      
      62.      Naproti tomu nebyla vznesena žádná otázka ohledně platnosti posledně uvedeného rozhodnutí, a to navzdory tomu, co, jak se
         zdá, vyplývá z písemného vyjádření F. V žádné části usnesení totiž není zmínka o nijaké pochybnosti o legalitě tohoto aktu.
      
      B –    Posouzení
      1.      K účinnosti opatření, jimiž došlo ke zmrazení finančních prostředků DHKP-C, přijatých před vstupem rozhodnutí 2007/445 v platnost
      63.      Podle ustálené judikatury se na akty orgánů Unie v zásadě vztahuje presumpce platnosti, a tyto akty proto zakládají právní
         účinky tak dlouho, dokud nejsou vzaty zpět, zrušeny v rámci žaloby na neplatnost nebo prohlášeny neplatnými v návaznosti na
         předběžnou otázku nebo námitku protiprávnosti(24).
      
      64.      Za okolností projednávané věci si mohu již nyní položit otázku, zda se taková presumpce týká také aktů, v nichž byla na základě
         přímé žaloby shledána vada, jako je tomu u některých z rozhodnutí o zařazení DHKP-C na předmětný seznam, ačkoli takový závěr
         vedl k jejich zrušení pouze v té části, v níž se tato vada, jež má vliv na celý akt(25), dotýkala jen účastníka řízení, který podal žalobu(26). Nicméně bez ohledu na odpověď na tuto otázku i protiprávní akt v každém případě zakládá účinky, je-li toho schopen, dokud
         není zrušen, vzat zpět nebo změněn orgánem, který ho vydal, nebo zrušen v rámci soudního přezkumu legality.
      
      65.      V projednávané věci je nesporné, že organizace, k níž obžalovaní patřili, nikdy nenapadla rozhodnutí o zmrazení finančních
         prostředků, která se jí týkala.
      
      66.      Soud krom toho svými rozsudky zrušil akty, jež mu byly předloženy k přezkumu, pouze v části, v níž se týkaly žalobců. Tyto
         rozsudky proto nemohly mít na takové akty žádný vliv v rozsahu, v němž se tyto akty týkají jiných osob než uvedených žalobců,
         a tím spíše ani jiných aktů, i kdyby byly stiženy stejnými nebo srovnatelnými vadami, jaké shledal Soud.
      
      67.      Podle ustálené judikatury ale také platí, že výjimkou ze zásady presumpce platnosti jsou akty stižené vadou, jejíž závažnost
         je tak zjevná, že nemůže být strpěna v právním řádu Společenství, a tyto akty musí být pokládány za akty bez právního účinku,
         dokonce i dočasného, to znamená musí být považovány za právně nicotné. Tato výjimka směřuje k zachování rovnováhy mezi dvěma
         základními, ale někdy si vzájemně odporujícími požadavky, jež musí právní řád splňovat, a sice mezi stabilitou právních vztahů
         a dodržováním legality(27). Podle téže judikatury platí, že závažnost následků, které jsou spojeny se zjištěním nicotnosti aktu orgánů Unie, předpokládá,
         že z důvodů právní jistoty je toto zjištění vyhrazeno jen pro skutečně zcela krajní případy(28).
      
      68.      Na základě této judikatury obžalovaní ve svém vyjádření podaném Soudnímu dvoru tvrdí, že rozhodnutí Rady o zařazení DHKP-C
         na seznam podle čl. 2 odst. 3 nařízení č. 2580/2001, jakož i následující akty o ponechání názvu organizace na tomto seznamu
         by měly být považovány za právně nicotné přinejmenším do okamžiku, kdy rozhodnutí 2007/445 vstoupilo v platnost.
      
      69.      Tento názor nesdílím.
      
      70.      I přes objektivní závažnost procesních a formálních vad zjištěných v rozsudcích Soudu, kde prvně uvedené se týkají základních
         práv obhajoby a druhé nedostatku odůvodnění, kvůli kterému byl akt soudně nepřezkoumatelný, se totiž zdá, že zvlášť přísné
         podmínky stanovené shora uvedenou judikaturou nejsou v projednávané věci splněny. Ostatně Soud v tom smyslu rozhodl v rámci
         druhé žaloby na neplatnost podané žalobkyní ve věci, v níž byl vydán rozsudek OMÍL I(29).
      
      71.      Z výše uvedeného vyplývá, že akty Rady předcházející rozhodnutí 2007/445, jimiž byla DHKP-C nejprve zařazena na seznam podle
         čl. 2 odst. 3 nařízení č. 2580/2001 a poté na něm ponechána, zakládaly účinky od svého vstupu v platnost až do svého zrušení,
         přičemž této organizaci ukládaly zmrazení finančních prostředků nepřetržitě od 3. května 2002, kdy rozhodnutí 2002/334 vstoupilo
         v platnost, do 29. června 2007, kdy bylo zveřejněno rozhodnutí 2007/445, kterým bylo rozhodnutí 2006/379 zrušeno.
      
      72.      Z toho vyplývá, že tyto akty zakládaly právní účinky po část období, kdy trvala pokračující trestná činnost, která je předmětem
         stíhání zahájeného proti obžalovaným.
      
      73.      Francouzská vláda ve svém písemném vyjádření a Rada v rámci své řeči na jednání v podstatě žádají Soudní dvůr, aby se ve své
         odpovědi na první otázku omezil na tento závěr.
      
      74.      Nedomnívám se však, že by mělo být zvoleno takovéto řešení, protože neumožňuje podat vyčerpávající odpověď na otázky vznesené
         předkládajícím soudem, které se týkají, jak již bylo uvedeno v bodech 56 až 60 tohoto názoru, nejen účinnosti, ale také legality
         opatření, jimiž došlo ke zmrazení finančních prostředků DHKP‑C.
      
      75.      Proto je třeba zkoumat i legalitu.
      
      2.      K platnosti opatření, jimiž došlo ke zmrazení finančních prostředků DHKP-C, přijatých před rozhodnutím 2007/445
      76.      Generalbundesanwalt a Komise se ve svých vyjádřeních domnívají, že důvody týkající se hlavně právní jistoty a konečné povahy
         aktů, jež nebyly napadeny, brání Soudnímu dvoru v tom, aby v rámci tohoto řízení o předběžné otázce rozhodl o platnosti předmětných
         opatření.
      
      77.      Před posouzením vad, jimiž jsou tato opatření údajně stižena [písm. c) níže], je tedy třeba nejprve zkoumat opodstatněnost
         těchto různých argumentací [písm. a) níže].
      
      78.      Zadruhé je třeba se zabývat důsledky vstupu v platnost rozhodnutí 2007/445 na platnost předchozích opatření, jimiž došlo ke
         zmrazení finančních prostředků [písm. b) níže].
      
      a)      K okolnostem, jež údajně brání Soudnímu dvoru v tom, aby v projednávané věci posoudil legalitu 
      i)      K okolnosti, že předmětná opatření, jimiž došlo ke zmrazení finančních prostředků, nebyla obžalovanými napadena 
      79.      Žaloba na neplatnost podle článku 263 SFEU a řízení o předběžné otázce týkající se posouzení platnosti na základě článku 267
         SFEU jsou sice samostatnými právními prostředky, z nichž každý má stanoveny vlastní podmínky přípustnosti, avšak judikatura
         Soudního dvora stanovila výjimky z tohoto pravidla.
      
      80.      V rozsudku TWD Textilwerke Deggendorf (30) tak Soudní dvůr nejprve připomněl judikaturu, podle které členský stát, který ve stanovené lhůtě nenapadne rozhodnutí, které
         je mu určeno, nemůže zpochybňovat platnost tohoto rozhodnutí v rámci řízení o žalobě pro nesplnění povinnosti, načež vyloučil
         možnost, aby příjemce podpory, která je předmětem rozhodnutí Komise přijatého na základě článku 108 SFEU, jenž toto rozhodnutí
         mohl napadnout, ale nechal uplynout lhůtu, která k tomu byla stanovena, zpochybnil legalitu tohoto rozhodnutí před vnitrostátními
         soudy v rámci žaloby namířené proti vnitrostátním opatřením, jimiž se toto rozhodnutí provádí. Podle Soudního dvora je smyslem
         této prekluze ochrana právní jistoty, neboť zamezuje tomu, aby akty Společenství zakládající právní účinky byly donekonečna
         zpochybňovány. Kdyby se připustilo, že dotyčný za takovýchto okolností smí před vnitrostátním soudem uplatňovat námitku vůči
         provedení rozhodnutí s odvoláním na jeho protiprávnost, byla by mu tak přiznána možnost obejít po uplynutí lhůt k podání žaloby
         konečný charakter, jaký vůči němu rozhodnutí má.
      
      81.      Podle této judikatury platí, že nejen ten, komu je rozhodnutí určeno, ale každá fyzická a právnická osoba, která sice není
         adresátem rozhodnutí, ale je jím bezprostředně a osobně dotčena ve smyslu článku 263 SFEU, může pozbýt oprávnění namítat protiprávnost
         tohoto rozhodnutí prostřednictvím řízení o předběžné otázce týkající se posouzení platnosti. Podle Soudního dvora platí totéž
         pro jednotlivce, jenž ve stanovené lhůtě nenapadl nařízení, které je třeba ve vztahu k němu považovat za individuální rozhodnutí(31).
      
      82.      Aby však bylo možné takovouto prekluzi namítat vůči fyzické nebo právnické osobě, která uplatňuje námitku protiprávnosti aktu
         Unie před vnitrostátním soudem, musela mít tato osoba bez jakýchkoli pochybností možnost domáhat se zrušení takového aktu na základě článku 263 SFEU(32), takže přípustnost takové žaloby musí být zjevná.
      
      83.      Taková podmínka vyplývá z obecné zásady, kterou Soudní dvůr vyvodil z článku 277 SFEU a jejímž cílem je zajistit, aby každá
         osoba měla možnost napadnout akt Společenství, jenž je základem rozhodnutí v její neprospěch(33).
      
      84.      V projednávané věci se zdá, že prekluze stanovená v judikatuře počínaje výše uvedeným rozsudkem TWD Textilwerke Deggendorf
         nemůže být vůči obžalovaným platně namítána.
      
      85.      Zaprvé si lze v obecnější rovině klást otázku, zda taková prekluze platí v případě, kdy omezuje možnosti obviněného hájit
         se proti trestnímu obvinění, které vůči němu bylo vzneseno, a to tím spíše v takovém případě, o jaký jde v projednávané věci,
         kde je namítána protiprávnost aktů Unie, které na základě techniky blanketního trestněprávního ustanovení, ilustrované v bodech
         49 až 53 tohoto názoru, spoluurčují obsah použité trestněprávní normy.
      
      86.      Jak zdůraznil generální advokát Jacobs ve svém stanovisku ve věci, v níž byl vydán výše uvedený rozsudek TWD Textilwerke Deggendorf,
         právní jistota není absolutním požadavkem(34). Nedomnívám se, že by právní jistota měla mít přednost před právem nebýt obviněn na základě aktů, které nejsou v souladu
         s právním řádem, ze kterého vycházejí, a to tím spíše tehdy, když se takový nesoulad dotýká dodržování základních práv a podstatných
         formálních náležitostí.
      
      87.      Zadruhé podmínky vyžadované shora uvedenou judikaturou mi každopádně nepřipadají být v projednávané věci splněny. Není totiž
         zjevné, že by obžalovaní byli aktivně legitimováni podat žalobu na základě článku 263 SFEU proti rozhodnutím o zmrazení finančních
         prostředků DHKP-C přijatým Radou.
      
      88.      Předně je nesporné, že jejich jména nebyla nikdy uvedena na seznamu, který byl těmito akty stanoven a aktualizován.
      
      89.      Dále není zdaleka zjevné, že by byli aktivně legitimováni napadnout takové akty vlastním jménem s tím, že by aktivní legitimaci
         zakládali pouze na svém členství v této organizaci(35).
      
      90.      Konečně lze také pochybovat o přípustnosti žaloby, kterou by případně podali jménem DHKP‑C jakožto zástupci této organizace.
         V tomto ohledu je třeba připomenout, že Soudní dvůr ve svém rozsudku PKK a KNK v. Rada uvedl, že k tomu, aby mohlo být připuštěno
         podání žaloby jménem organizace zařazené na seznam podle čl. 2 odst. 3 nařízení č. 2580/2001, „je nezbytné prokázat, že dotyčná
         organizace měla skutečný záměr podat žalobu a že advokáti, kteří tvrdí, že ji zastupují, byli skutečně k tomuto účelu zplnomocněni“(36). Soudní dvůr sice v tomto rozsudku zdůraznil požadavek, aby se při uplatňování procesních norem, jimiž se řídí přípustnost
         žalob na neplatnost podaných organizacemi bez právní subjektivity, zamezilo nadměrnému formalismu, avšak uvedl, že pochybnost
         ohledně platnosti zastoupení žalující organizace O. Ocalanem, který podal žalobu, vyplývala v dané věci ze skutečnosti, že
         „v procesní plné moci, kterou dal advokátům, vystupuje jako bývalý člen PKK bez jakéhokoliv jiného oprávnění k zastupování
         PKK“. Takovou pochybnost bylo možné rozptýlit až prohlášením jednoho ze zplnomocněných advokátů, že představitel PKK a „několik
         dalších vysoce postavených zástupců PKK a jejího nástupce KADEK“ ho pověřilo pokračováním v řízení zahájeném žalobou podanou
         k Soudu.
      
      91.      Obžalovaní jsou sice v původním řízení obžalováni z toho, že byli členy DHKP-C, a dokonce vedoucími místních buněk této organizace,
         z předkládacího rozhodnutí však nijak nevyplývá, že by v rámci této organizace hráli vůdčí roli, na základě čehož by pak bylo
         možné konstatovat, že by mohli jednat jejím jménem v rámci žaloby podané k Soudu. Z tohoto usnesení naopak vyplývá, že se
         jejich role z převážné části omezovala na hledání finančních prostředků na financování aktivit organizace.
      
      92.      S ohledem na výše uvedené se tedy domnívám, že na obžalované nelze nahlížet tak, že na základě zásad vyvozených z výše uvedeného
         rozsudku TWD Textilwerke Deggendorf pozbyli oprávnění namítat před vnitrostátním soudem protiprávnost opatření, jimiž došlo
         ke zmrazení finančních prostředků DHKP-C, v rámci trestního řízení, v němž jsou obžalováni z porušení takových opatření.
      
      ii)    K možnosti obžalovaných dovolávat se porušení procesních práv DHKP-C
      93.      Generalbundesanwalt a Komise zpochybňují právo obžalovaných dovolávat se na podporu své námitky protiprávnosti porušení procesních
         práv DHKP-C. Komise konkrétně tvrdí, že z důvodů právní jistoty musí být článek 277 SFEU vykládán v tom smyslu, že takové
         třetí osoby, jakými jsou obžalovaní, nemohou uplatňovat žalobní důvody, které by mohla uplatnit pouze osoba bezprostředně
         a osobně dotčená, v projednávané věci DHKP-C, v rámci přímé žaloby na neplatnost podle článku 263 SFEU.
      
      94.      Tyto argumenty mi nepřipadají přesvědčivé.
      
      95.      Na úvod poznamenávám, že odkaz na článek 277 SFEU se nezdá být relevantní. Podle ustálené judikatury totiž platí, že možnost,
         kterou poskytuje toto ustanovení, domáhat se nepoužitelnosti nařízení „může být vykonávána pouze incidenčně v rámci řízení
         probíhajícího před samotným Soudním dvorem na základě jiného ustanovení Smlouvy“(37). Z toho vyplývá, že jelikož článek 277 SFEU nemůže být uplatněn před Soudním dvorem, pokud k Soudnímu dvoru nebyla podána
         hlavní žaloba, toto ustanovení nemůže být jako takové uplatněno v rámci řízení o předběžné otázce na základě článku 267 SFEU.
         Jak uvedl Soudní dvůr, tento článek „sám upravuje řízení umožňující odpovědět na otázku, která vyvstala ohledně platnosti
         aktu Společenství, pokud taková otázka vyvstala incidenčně ve sporu před vnitrostátním soudem“(38).
      
      96.      Zdá se, že rozsah, jaký Soudní dvůr přiznal vlastní příslušnosti, je-li žádán vnitrostátním soudem na základě článku 267 SFEU,
         aby rozhodl o platnosti aktů přijatých orgány Unie, hovoří proti tezi, kterou předkládá Komise. Podle Soudního dvora totiž
         taková příslušnost nezná žádných mezí, pokud jde o důvody, na jejichž základě by mohla být platnost těchto aktů zpochybněna, a vztahuje se tedy na veškeré důvody neplatnosti, jež by se mohly těchto aktů týkat(39).
      
      97.      Krom toho za okolností projednávané věci taková teze v podstatě znamená, že kvůli požadavkům právní jistoty nebude dodrženo
         právo obžalovaných v trestním řízení hájit se proti obviněním, která jsou vůči jim vznesena, prostřednictvím námitky protiprávnosti
         aktů, na jejichž základě byla tato obvinění vznesena, a to s použitím veškerých právních prostředků. Vzhledem k tomu, že v projednávané
         věci nic nebrání obžalovaným, aby namítali protiprávnost opatření, jimiž došlo ke zmrazení finančních prostředků DHKP-C, jak
         bylo uvedeno výše, musí mít obžalovaní dle mého názoru možnost dovolávat se na podporu takové námitky jakéhokoli důvodu, jenž
         by mohl vést k prokázání takové protiprávnosti. Krom toho jsou E a F zjevně dotčeni jakoukoli vadou, byť ryze formální, která
         podrývá legalitu opatření, jimiž došlo ke zmrazení finančních prostředků DHKP-C, neboť na takových opatřeních závisí, zda
         bude jejich jednání kvalifikováno jako trestně postižitelné(40).
      
      98.      Teze Komise ostatně také nebere ohled na to, že pravomoc položit Soudnímu dvoru otázku týkající se platnosti určitého aktu
         náleží vnitrostátnímu soudu. Ve věci, v níž byl vydán výše uvedený rozsudek TWD Textilwerke Deggendorf, sice Soudní dvůr v podstatě
         uznal, že tato pravomoc má své meze v případě, kdy účastník řízení, jemuž by prohlášení neplatnosti aktu bylo ku prospěchu,
         jej nenapadl přímo, ačkoli k tomu byl nepochybně oprávněn(41), avšak neplatí to každopádně v případě obžalovaných, jak již bylo ukázáno výše.
      
      99.      Navíc je nutno mít na paměti, že v rozsudcích Soudu byl rovněž shledán nedostatek odůvodnění napadených aktů. Přitom i kdyby
         se tentýž nedostatek týkal také opatření, jimiž došlo ke zmrazení finančních prostředků DHKP-C, bylo by třeba z toho dovodit,
         že jelikož obžalovaní neznali důvody, jež vedly Radu k zařazení této organizace na seznam, stěží by mohli zpochybnit opodstatněnost
         tohoto zařazení, například poukazem na nesprávné posouzení ze strany Rady(42).
      
      100. Komise také tvrdí, že porušení povinnosti uvést odůvodnění, tak jak bylo konstatováno Soudem ve vztahu k žalujícím organizacím
         – nikoli však obecně – stejně jako údajné porušení práv obhajoby DHKP‑C, bylo dáno pouze ve vztahu k této organizaci.
      
      101. Zaprvé se mi takové tvrzení jeví samo o sobě sporné s ohledem na odůvodnění rozsudků Soudu(43).
      
      102. Zadruhé, i kdyby bylo možné tvrdit, že bude-li taková vada v projednávané věci shledána, pak bude dána pouze ve vztahu k DHKP/C,
         v projednávané věci jsou to právě obžalovaní, kdo je vzhledem k tomu, že zařazení této organizace na seznam není nijak odůvodněné,
         fakticky omezen v možnosti zpochybnit opodstatněnost tohoto zařazení(44), a tudíž hájit se proti obviněním, která vůči nim byla vznesena.
      
      103. Konečně i kdyby obžalovaní, jak tvrdí Komise, nebyli oprávněni v rámci své námitky protiprávnosti uplatnit nedostatek odůvodnění
         rozhodnutí o zmrazení finančních prostředků DHKP/C a i kdyby ani předkládající soud takovou pravomoc neměl, nic by naproti
         tomu nebránilo Soudnímu dvoru v tom, aby bez návrhu uplatnil a konstatoval takovou vadu v rámci posouzení platnosti, které
         mu bylo touto žádostí o rozhodnutí o předběžné otázce předloženo k rozhodnutí(45).
      
      iii) K okolnosti, že předmětná opatření, jimiž došlo ke zmrazení finančních prostředků, byla zrušena 
      104. I když se žádný ze zúčastněných, kteří na jednání předložili svá vyjádření, touto otázkou výslovně nezabýval, mohu si nicméně
         položit otázku, zda okolnost, že předmětné akty již nejsou platné, neboť byly mezitím všechny zrušeny a nahrazeny jinými akty,
         a to až do vstupu rozhodnutí 2007/445 v platnost, má nějaký vliv na příslušnost Soudního dvora rozhodnout na základě čl. 267
         prvního pododstavce písm. b) SFEU o platnosti takových aktů.
      
      105. Podle mého názoru musí být tato otázka zodpovězena záporně. V tomto ohledu stačí uvést, že zrušení aktu zákonodárcem není
         totéž jako jeho zrušení nebo prohlášení za neplatný na základě žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce, protože se nejedná
         o uznání jeho protiprávnosti a protože má v zásadě účinek ex nunc, zatímco zrušení nebo prohlášení neplatnosti soudem má účinek ex tunc. Pouze v posledně uvedených případech by byl akt považován za neplatný od počátku ve smyslu článku 264 SFEU.
      
      106. Krom toho okolnost, že akty předložené k přezkumu byly zrušeny, nebránila Soudnímu dvoru a Soudu v tom, aby rozhodovaly o jejich
         legalitě na základě žalob na neplatnost, když předtím zdůraznily, že takové akty i přes to, že byly zrušeny, vyvolávaly závazné
         právní účinky ovlivňující zájmy žalobců tím, že měnily jejich právní postavení, a že proto mají žalobci nadále zájem na tom,
         aby byla konstatována protiprávnost(46).
      
      107. Skutečnost, že v projednávané věci byl Soudnímu dvoru případ předložen na základě čl. 267 prvního pododstavce písm. b) SFEU,
         a nikoli na základě článku 263 SFEU, neznamená, že by mělo být přijato jiné řešení. V projednávané věci je naopak přezkum
         Soudního dvora a fortiori nezbytný, protože předmětné akty navzdory zrušení nadále vyvolávají účinky, jak o tom svědčí stíhání zahájené proti obžalovaným,
         a protože obžalovaní se vůči obviněním, která proti nim byla vznesena, hájí tím, že namítají jejich protiprávnost.
      
      b)      K důsledkům změny postupu zařazování na seznam zavedené rozhodnutím 2007/445
      108. Jak již bylo uvedeno, aby Rada zajistila soulad s rozsudky Soudu, změnila počínaje rozhodnutím 2007/445 postup zařazování
         na seznam podle čl. 2 odst. 3 nařízení č. 2580/2001.
      
      109. Generalbundesanwalt, Rada a Komise se domnívají, že tímto rozhodnutím došlo k nápravě předchozích rozhodnutí o zmrazení finančních prostředků se zpětnou účinností.
      
      110. Tento názor nesdílím.
      
      111. I kdyby takové vady, jaké konstatoval Soud, byly napravitelné se zpětnou účinností, z odůvodnění rozhodnutí 2007/445 vyplývá,
         že by se taková náprava týkala nanejvýš rozhodnutí 2006/379/ES a 2006/1008/ES, v jejichž případě skutečně Rada následně sdělila
         dotyčným osobám, skupinám a subjektům odůvodnění jejich zařazení na seznam(47).
      
      112. V ostatním ze stanoviska zveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie dne 25. dubna 2007(48) vyplývá, že možnost poskytnutá dotčeným skupinám nebo subjektům podat Radě žádost o zaslání odůvodnění, na jehož základě
         byly zařazeny na seznam podle čl. 2 odst. 3 nařízení č. 2581/2001, má za cíl umožnit jim, aby předložily svá vyjádření k záměru
         Rady „ponechat“ jejich jméno na tomto seznamu. Stejně tak možnost žádat o „prověření rozhodnutí, kterým byly zařazeny na předmětný
         seznam“, zdá se neposkytovat dotyčným právo zpochybnit všechna následná rozhodnutí, jimiž došlo k zařazení jejich jména na
         seznam a k jejich ponechání na seznamu.
      
      113. Je třeba si nicméně položit otázku, zdali rozhodnutí 2007/445, ačkoli nepřináší následnou nápravu vad, jimiž jsou stižena předchozí rozhodnutí o zmrazení finančních prostředků, přece jen nepůsobí retroaktivně.
      
      114. Soud takovou možnost nevyloučil(49) a při posuzování souladu rozhodnutí 2007/445 s rozsudkem OMÍL I považoval za obdobně použitelnou judikaturu, podle které
         byl-li akt zrušen pro formální nebo procesní vady, je dotyčný orgán oprávněn znovu přijmout stejný akt s tím, že tentokrát
         dodrží formální a procesní pravidla, a dokonce mu přiznat zpětný účinek, je-li to nezbytné pro dosažení sledovaného cíle obecného
         zájmu a je-li náležitě dodrženo legitimní očekávání dotyčných(50).
      
      115. I kdyby přitom byl takový účinek s rozhodnutím 2007/445 spojený, což ostatně z jeho bodů odůvodnění nijak nevyplývá, nebylo
         by dle mého názoru možné se jej dovolávat vůči obžalovaným v rámci původního řízení.
      
      116. Tomu totiž brání zásada zákazu zpětné účinnosti trestního zákona, která je logickým následkem zásady legality trestných činů
         a trestů obsažené v článku 7 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a v článku 49 Listiny základních
         práv Evropské unie.
      
      117. Taková zásada se použije také na ustanovení zákona, která sama o sobě nemají trestněprávní charakter, ale spoluurčují obsah
         trestněprávního ustanovení, stejně jako je tomu v projednávané věci u nařízení č. 2580/2001 a u rozhodnutí Rady o zmrazení
         finančních prostředků DHKP-C.
      
      118. Soudní dvůr mimoto na tuto zásadu odkázal ve srovnatelném kontextu a na jejím základě vyloučil možnost, že by zpětná účinnost
         některého ustanovení nařízení Společenství způsobovala, že budou a posteriori odůvodněné trestní sankce uložené na základě vnitrostátního opatření, které bylo neplatné z důvodu své neslučitelnosti s právem
         Společenství(51). Stejně tak v rozsudku Fedesa a další Soudní dvůr uvedl, že zpětná účinnost ustanovení směrnice přijaté v návaznosti na zrušení
         předcházející směrnice „nemůže poskytovat základ pro trestní stíhání, které by bylo zahájeno podle ustanovení vnitrostátního
         práva, jež byla přijata k provedení zrušené směrnice a zakládají se výhradně na této směrnici“(52).
      
      c)      K existenci vad majících dopad na platnost opatření, jimiž došlo ke zmrazení finančních prostředků DHKP-C, přijatých před
         vstupem rozhodnutí 2007/445 v platnost
      
      119. Je nesporné, že až do vstupu rozhodnutí 2007/445 v platnost nebylo v rámci postupu vypracování seznamu podle čl. 2 odst. 3
         nařízení č. 2580/2001 stanoveno žádné předběžné oznámení pro dotčené jednotlivce a subjekty o skutečnostech použitých proti
         nim a odůvodňujících jejich zařazení na tento seznam(53). Nebylo stanoveno ani to, že by se takové oznámení činilo po zařazení.
      
      120. Na jednání byly tyto okolnosti potvrzeny Radou ve vztahu k opatřením, jimiž došlo ke zmrazení finančních prostředků DHKP-C,
         předcházejícím rozhodnutí 2007/445.
      
      121. Je též nesporné, že všem rozhodnutím o zmrazení finančních prostředků přijatým v souladu s nařízením č. 2580/2001 před vstupem
         rozhodnutí 2007/445 v platnost chybělo odůvodnění, přičemž odůvodnění těchto rozhodnutí obsahovalo jen obecné a standardizované
         formulace, a že takovýto nedostatek, jak již bylo konstatováno Soudem v rozsudku OMÍL I, brání věcnému soudnímu přezkumu takových
         aktů.
      
      122. Přitom, jak jsem již uvedl, v uvedeném rozsudku Soud konstatoval, že se takové vady dotýkají legality aktů, které mu byly
         předloženy k přezkumu. Soudní dvůr v rámci posouzení legality rozhodnutí o zmrazení finančních prostředků přijatých Radou
         v souladu s nařízením č. 881/2002(54) krom toho dospěl k podobnému závěru založenému na porušení práv obhajoby a zásady účinné soudní ochrany(55).
      
      123. Z toho vyplývá, že všechna rozhodnutí Rady, jimiž došlo ke zmrazení finančních prostředků DHKP-C, a to až do vstupu rozhodnutí
         2007/445 v platnost, byla stižena vadami dotýkajícími se jejich platnosti.
      
      3.      Odpověď na první předběžnou otázkou 
      124. Pokud jde o důsledky, které je třeba vyvodit ze závěru o protiprávnosti opatření, jimiž došlo ke zmrazení finančních prostředků
         DHKP-C, přijatých před vstupem rozhodnutí 2007/445 v platnost, je třeba připomenout, že stejně jako v rámci zrušujícího rozsudku
         podle čl. 264 druhého pododstavce SFEU, který se obdobně použije v rámci řízení o předběžné otázce týkající se posouzení platnosti,
         má Soudní dvůr posuzovací pravomoc, aby v každém konkrétním případě označil ty z účinků dotčeného aktu, které je nutno považovat
         za konečné(56), a obecněji, aby blíže rozlišil účinky prohlášení aktu za neplatný(57).
      
      125. Domnívám se, že v projednávané věci, zejména s ohledem na kontext věci v původním řízení, by účinky závěru o protiprávnosti
         dotčených opatření měly být omezeny pouze na trestněprávní důsledky vyvolané jejich použitím ve spojení se zákazy upravenými
         nařízením č. 2580/2001.
      
      126. Takový postup by zčásti odpovídal požadavkům právní jistoty, na které poukazuje Rada a Komise, jelikož by zamezil zpochybnění
         konečné povahy uvedených opatření vůči DHKP‑C z důvodu, že tato organizace nevyužila svého práva napadnout je před soudem.
      
      127. Na základě všech výše uvedených úvah navrhuji Soudnímu dvoru, aby na první otázku odpověděl tak, že porušení ustanovení nařízení
         č. 2580/2001 nemůže vést k trestnímu stíhání, jestliže se toto porušení týká opatření, jimiž došlo ke zmrazení finančních
         prostředků takové organizace, jejímiž členy byli obvinění v původním řízení a která byla na seznam podle čl. 2 odst. 3 uvedeného
         nařízení zařazena – a byla na něm ponechána až do vstupu v platnost rozhodnutí 2007/445 – v rozporu s právy obhajoby této
         organizace a bez dodržení povinnosti uvést odůvodnění, již mají orgány Společenství. To platí i přesto, že:
      
      –        předmětná opatření, jimiž došlo ke zmrazení finančních prostředků, nebyla dotčenou organizací napadena;
      –        tato opatření, jelikož nebyla zrušena na základě žaloby na neplatnost nebo prohlášena za neplatná v rámci řízení o předběžné
         otázce, zakládala ve vztahu k této organizaci účinky až do data, kdy byla zrušena;
      
      –        postup zařazování na uvedený seznam byl změněn počínaje rozhodnutím 2007/445 s tím, že dotčená organizace byla na tomto seznamu
         ponechána podle tohoto nového postupu.
      
      V –    Ke druhé a třetí předběžné otázce 
      128. Podstatou druhé a třetí předběžné otázky předkládajícího soudu, které je třeba zkoumat současně, je, zda se zákazy uvedené
         v článcích 2 a 3 nařízení č. 2580/2001 a týkající se zpřístupnění finančních prostředků nebo jiných finančních nebo hospodářských
         zdrojů právnické osobě, skupině nebo subjektu uvedeným v seznamu podle čl. 2 odst. 3 tohoto nařízení nebo účasti na činnostech,
         jejichž cílem nebo účinkem je obejít uvedený článek 2, použijí také na členy dotčené právnické osoby, skupiny nebo subjektu,
         a dále zda se takové zákazy použijí i tehdy, když již dotčená právnická osoba, skupina nebo subjekt předmětnými finančními
         prostředky nebo jinými finančními nebo hospodářskými zdroji disponují, a to i nepřímo.
      
      129. Nejprve je třeba uvést, že znění čl. 2 odst. 1 písm. b) a odst. 2 nařízení č. 2580/2001, jakož i znění čl. 3 odst. 1 uvedeného
         nařízení v žádném případě nedovolují výklad, který by jejich rozsah působnosti omezoval ratione personae. Samotné znění těchto ustanovení, a zejména použití trpných slovesných rodů a neosobních obratů jako „finanční prostředky
         […] nesmějí být […] zpřístupněny“(58), „zakazuje se poskytovat finanční služby“(59), „účast na činnostech, jejichž cílem nebo účinkem je […] obejít článek 2 je zakázána“(60), naopak hovoří pro obecné použití tam stanovených zákazů bez ohledu na vztahy panující mezi osobou, která se chová tak, jak
         je popsáno v těchto ustanoveních, a právnickou osobou, skupinou nebo subjektem, které z toho mají prospěch.
      
      130. Takové omezení ratione personae krom toho nelze odůvodnit ani ve světle článků 2 a 3 společného postoje 2001/931 a bodu 1 rezoluce Rady bezpečnosti 1373
         (2001).
      
      131. Dále je třeba poznamenat, že znění čl. 2 odst. 1 a 2 nařízení č. 2580/2001 neobsahuje nic, co by dovolovalo se domnívat, že
         se toto nařízení nevztahuje na opatřování finančních prostředků právnickou osobou, skupinou nebo subjektem zařazenými na seznam
         podle čl. 2 odst. 3 tohoto nařízení v takovém kontextu, o jaký jde ve věci v původním řízení, tj. tehdy, kdy jejich opatřování
         je výsledkem převodu příjmů pocházejících z přijímání darů a z prodeje publikací prováděnými jedním z jejich členů.
      
      132. Zákaz obsažený v uvedeném článku 2 je naopak formulován zvlášť široce, jak o tom svědčí použití výrazu „přímo, ani nepřímo“.
         Stejně tak výraz „zpřístupněny“ má široký význam zahrnující nejen veškeré akty, jejichž provedení je podle použitelného vnitrostátního
         práva nezbytné k tomu, aby určitá osoba skutečně získala oprávnění plně disponovat s dotčenými prostředky nebo zdroji – jak
         již Soudní dvůr uvedl v souvislosti s nařízením č. 881/2002(61) – ale také každý převod, a to i převod uskutečněný v rámci takovéto právnické osoby, skupiny nebo subjektu, který jim umožňuje tyto prostředky nebo zdroje použít konkrétně na účely, které sledují.
      
      133. Krom toho podobně, jak již Soudní dvůr uvedl v souvislosti s nařízením č. 881/2002, je třeba mít za to, že účelem nařízení
         č. 2580/2001 je zabránit tomu, aby fyzické nebo právnické osoby, skupiny nebo subjekty zařazené na seznam podle čl. 2 odst. 3
         téhož nařízení disponovaly jakýmikoli finančními a hospodářskými zdroji s cílem zabránit financování teroristických činností(62). Tento účel je objasněn v druhém bodě odůvodnění uvedeného nařízení, ve kterém se připomíná, že rozhodujícím aspektem v boji
         proti terorismu je zabránění financování terorismu, a vyplývá z druhého a třetího bodu odůvodnění společného postoje 2001/931,
         kde je připomenuto pevné odhodlání Unie zaútočit proti zdrojům, které financují terorismus.
      
      134. Tomuto účelu by však zjevně odporovalo, kdyby z rozsahu působnosti zákazů zakotvených v článku 2 nařízení č. 2580/2001 bylo
         vyloučeno zpřístupnění finančních nebo hospodářských zdrojů právnické osobě, skupině nebo subjektu zařazeným na seznam podle
         odst. 3 tohoto článku, a to pouze z toho důvodu, že je zpřístupňuje osoba, která je členem jejich příjemce. Stejně tak by
         nebylo v souladu s tímto účelem, kdyby byly vyloučeny převody prostředků nebo zdrojů člena na vedení takové osoby, skupiny
         nebo subjektu z důvodu, že tyto osoby, skupiny nebo subjekty již takovými prostředky nebo zdroji fyzicky disponují. Jelikož
         jsou takové převody určeny k tomu, aby umožnily nebo usnadnily konečné využití předmětných zdrojů k dosažení cílů sledovaných
         organizací, spadají svou povahou do financování terorismu, proti němuž brojí nařízení č. 2580/2001, a musejí být proto považovány
         za „zpřístupnění“ ve smyslu článku 2 tohoto nařízení.
      
      135. Konečně i kdyby bylo třeba učinit závěr, že se článek 2 nařízení č. 2580/2001 nevztahuje na takováto jednání, tj. na zpřístupnění
         ze strany člena a na převody uvnitř organizace, neznamenalo by to, že se nacházejí zcela mimo rozsah působnosti nařízení č. 2580/2001,
         neboť na ně každopádně pamatuje článek 3 uvedeného nařízení, který zakazuje „vědomou a úmyslnou účast na činnostech, jejichž
         cílem nebo účinkem je přímo nebo nepřímo obejít článek 2“. Tato jednání by totiž v praxi znamenala obcházení zmrazení finančních
         prostředků uloženého v čl. 2 odst. 1 písm. a) nařízení č. 2580/2001, které se týká prostředků „patřících některé […] právnické
         osobě, skupině nebo subjektu uvedeným v seznamu podle odstavce 3 nebo jimi vlastněných nebo držených“, neboť těmto osobám,
         skupinám a subjektům umožňují mobilizovat tyto prostředky a používat je na účely, které sledují.
      
      136. Vzhledem k výše uvedenému se domnívám, že zákazy zakotvené v článcích 2 a 3 nařízení č. 2580/2001 se použijí také v případě,
         kdy poskytovatel prostředků je sám členem právnické osoby, skupiny nebo subjektu, které jsou jejich příjemci, a v případě,
         kdy taková osoba, skupina nebo subjekt již takovými zdroji disponují, a to s ohledem na skutečnost, že je má v držení některý
         z jejich členů.
      
      137. K porušení těchto ustanovení tedy dochází tehdy, když členové organizace zařazené na seznam podle článku 2 nařízení č. 2580/2001
         zpřístupní vedoucím představitelům této organizace dary nebo jiné prostředky vybrané od třetích osob.
      
      138. Takový závěr podle mě nemůže být zpochybněn argumentem obsaženým ve stanovisku European Center for Constitutional and Human
         Rights (ECCHR), přiloženém k vyjádření F, podle kterého fakt, že na rozdíl od ustanovení bodu 1 písm. b) rezoluce Rady bezpečnosti
         1373 (2001)(63) se ani společný postoj 2001/931, ani nařízení č. 2580/2001 výslovně nevztahují na shromažďování prostředků ve prospěch organizací
         zařazených na seznamy vypracované k provedení takových aktů, ukazuje na záměr zákonodárce Unie vyloučit takové chování z jejich
         rozsahu působnosti.
      
      139. I kdyby byl totiž takový výklad správný, nedovoloval by učinit závěr, že zpřístupnění takto vybraných finančních prostředků
         právnické osobě, skupině nebo subjektu zařazeným na seznam podle článku 2 nařízení č. 2580/2001, coby jednání odlišné od shromažďování,
         nespadá do rozsahu působnosti zákazů zakotvených v článku 2 tohoto nařízení, a to bez ohledu na skutečnost, zda poskytovatel
         je, či není členem dotčené právnické osoby, skupiny nebo subjektu.
      
      140. Na základě všech předcházejících úvah navrhuji Soudnímu dvoru, aby na druhou otázku odpověděl, že články 2 a 3 nařízení č. 2580/2001
         musejí být vykládány tak, že o zpřístupnění finančních prostředků a jiných finančních nebo hospodářských zdrojů právnickým
         osobám, skupinám nebo subjektům zařazeným na seznam podle čl. 2 odst. 3 téhož nařízení nebo o účast na činnostech, jejichž
         cílem je obejít toto ustanovení, se může jednat i tehdy, když poskytovatel těchto prostředků je sám členem dotčené právnické
         osoby, skupiny nebo subjektu.
      
      141. Stejně tak navrhuji Soudnímu dvoru, aby na třetí otázku odpověděl, že články 2 a 3 nařízení č. 2580/2001 musejí být vykládány
         tak, že o zpřístupnění finančních prostředků a jiných finančních nebo hospodářských zdrojů právnickým osobám, skupinám nebo
         subjektům zařazeným na seznam podle čl. 2 odst. 3 téhož nařízení nebo o účast na činnostech, jejichž cílem je obejít toto
         ustanovení, se může jednat i tehdy, když dotyčná právnická osoba, skupina nebo subjekt již finančními prostředky, které jsou
         jim určeny, disponují, a to i nepřímo.
      
      VI – Závěry
      142. S ohledem na všechny výše uvedené úvahy navrhuji, aby bylo na předběžné otázky položené Oberlandesgericht Düsseldorf odpovězeno
         takto:
      
      „1)      Porušení ustanovení nařízení Rady č. 2580/2001 ze dne 27. prosince 2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti
         některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu nemůže vést k trestnímu stíhání, jestliže se toto porušení týká
         opatření, jimiž došlo ke zmrazení finančních prostředků takové organizace, jejímiž členy byli obvinění v původním řízení a která
         byla na seznam podle čl. 2 odst. 3 uvedeného nařízení zařazena – a byla na něm ponechána až do vstupu v platnost rozhodnutí
         Rady 2007/445 ze dne 28. června 2007, kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení č. 2580/2001 a zrušují rozhodnutí 2006/379/ES
         a 2006/1008/ES – v rozporu s právy obhajoby této organizace a bez dodržení povinnosti uvést odůvodnění, již mají orgány Společenství.
         To platí i přesto, že:
      
      –        předmětná opatření, jimiž došlo ke zmrazení finančních prostředků, nebyla dotčenou organizací napadena;
      –        tato opatření, jelikož nebyla zrušena na základě žaloby na neplatnost nebo prohlášena za neplatná v rámci řízení o předběžné
         otázce, zakládala ve vztahu k této organizaci účinky až do data, kdy byla zrušena;
      
      –        postup zařazování na uvedený seznam byl změněn počínaje rozhodnutím 2007/445 s tím, že dotčená organizace byla na tomto seznamu
         ponechána podle tohoto nového postupu.
      
      2)      Články 2 a 3 nařízení č. 2580/2001 musejí být vykládány tak, že o zpřístupnění finančních prostředků a jiných finančních nebo
         hospodářských zdrojů právnickým osobám, skupinám nebo subjektům zařazeným na seznam podle čl. 2 odst. 3 téhož nařízení nebo
         o účast na činnostech, jejichž cílem je obejít toto ustanovení, se může jednat i tehdy, když poskytovatel těchto prostředků
         je sám členem dotčené právnické osoby, skupiny nebo subjektu.
      
      3)      Články 2 a 3 nařízení č. 2580/2001 musejí být vykládány tak, že o zpřístupnění finančních prostředků a jiných finančních nebo
         hospodářských zdrojů právnickým osobám, skupinám nebo subjektům zařazeným na seznam podle čl. 2 odst. 3 téhož nařízení nebo
         o účast na činnostech, jejichž cílem je obejít toto ustanovení, se může jednat i tehdy, když dotyčná právnická osoba, skupina
         nebo subjekt již finančními prostředky, které jsou jim určeny, disponují, a to i nepřímo.“
      
      1 –	Původní jazyk: francouzština.
      
      2 –	Úř. věst. L 344, s. 70; Zvl. vyd. 18/01, s. 207.
      
      3 –	Úř. věst. L 344, s. 90; Zvl. vyd. 18/01, s. 213.
      
      4 –	Úř. věst. L 344, s. 93; Zvl. vyd. 18/01, s. 217.
      
      5 –	Úř. věst. L 344, s. 83.
      
      6 –	Úř. věst. L 116, s. 33.
      
      7 –	Úř. věst. L 144, s. 21.
      
      8 –	Úř. věst. L 169, s. 58.
      
      9 –	2007/C 90/01.
      
      10 –	T‑228/02, Sb. rozh. s. II‑4665, dále jen „rozsudek OMÍL I“.
      
      11 –	Bod 91.
      
      12 –	Rada a Komise Evropských společenství tvrdily, že ani Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, podepsaná
         v Římě dne 4. listopadu 1950, ani obecné zásady práva Společenství nepřiznávají jednotlivcům právo být vyslechnut před přijetím
         normativního aktu.
      
      13 –	Body 96 až 98.
      
      14 –	Bod 126. Soud dále uvádí, že takto vymezené skutečnosti v neprospěch, pokud tomu nebrání naléhavé důvody týkající se bezpečnosti
         Společenství a jeho členských států nebo vedení jejich mezinárodních vztahů, musejí být sděleny dotyčné osobě pokud možno
         současně s přijetím nebo co možná nejdříve po přijetí původního rozhodnutí o zmrazení finančních prostředků. S týmiž výhradami
         musí v zásadě všem následným rozhodnutím o zmrazení finančních prostředků předcházet sdělení o nových skutečnostech v neprospěch
         a slyšení. Naproti tomu dodržování práv obhajoby podle Soudu nevyžaduje, aby skutečnosti v neprospěch byly sděleny dotyčné
         osobě před přijetím původního opatření o zmrazení finančních prostředků ani aby tato osoba byla v této souvislosti vyslechnuta
         z úřední povinnosti a posteriori (bod 137).
      
      15 –	Bod 154.
      
      16 –	Soud uvedl, že „jelikož omezení kladená Radou na práva obhajoby zúčastněných osob musejí být vyvážena striktním nezávislým
         a nestranným soudním přezkumem […], soud Společenství musí mít pravomoc přezkoumávat legalitu a opodstatněnost opatření o zmrazení
         finančních prostředků, aniž může být vůči němu namítáno utajení nebo důvěrnost důkazů a informací použitých Radou“ (bod 155).
      
      17 –	Bod 160.
      
      18 –	Rozsudky Soudu ze dne 11. července 2007, Al-Aqsa v. Rada (T‑327/03); ze dne 3. dubna 2008, PKK v. Rada (T‑229/02), jakož
         i ze dne 3. dubna 2008, Kongra-Gel a další v. Rada (T‑253/04). Ve všech těchto rozsudcích se zrušení zakládalo pouze na nedostatku
         odůvodnění, což byl jediný žalobní důvod, který Soud zkoumal.
      
      19 –	Rozsudek Soudu ze dne 11. července 2007, Sison v. Rada (T‑47/03).
      
      20 –	Soud ostatně výslovně rozhodl v tomto směru, a to ve svém rozsudku Sison v. Rada uvedeném v poznámce pod čarou 19, kde
         uvedl, že poněvadž omezující opatření stanovená nařízením č. 2580/2001 neupravují zabavení majetku dotyčných osob jakožto
         výnosů z trestné činnosti, nýbrž jejich zmrazení z titulu zajištění, nejsou trestněprávní sankcí a neznamenají žádné takové
         obvinění (bod 101).
      
      21 –	Body 20 a 21 tohoto názoru.
      
      22 –	Rozsudek ze dne 9. března 1994 (C‑188/92, Recueil, s. I‑833).
      
      23 –	Rozsudek ze dne 15. října 1980, Roquette Frères (145/79, Recueil, s. 2917, bod 7).
      
      24 –	Viz v tomto smyslu rozsudky ze dne 1. dubna 1982, Dürbeck v. Komise (11/81, Recueil, s. 1251, bod 17); ze dne 26. února
         1987, Consorzio Cooperative d’Abruzzo v. Komise (15/85, Recueil, s. 1005, bod 10); ze dne 15. června 1994, Komise v. BASF
         a další (C‑137/92 P, Recueil, s. I‑2555, bod 48); ze dne 8. července 1999, Chemie Linz v. Komise (C‑245/92 P, Recueil, s. I‑4643,
         bod 93), jakož i ze dne 5. října 2004, Komise v. Řecko (C‑475/01, Sb. rozh. s. I‑8923, bod 18).
      
      25 –	To platí přinejmenším tehdy, jedná-li se o nedostatek odůvodnění, i když Soud, který sice zdůraznil normativní charakter
         aktů, jež mu byly předloženy k přezkumu, je v podstatě považoval za soubor rozhodnutí individuálně se týkajících osob zařazených
         na předmětný seznam.
      
      26 –	Ve svém rozsudku ze dne 23. října 2008, People’s Mojahedin Organization of Iran v. Rada (T‑256/07, Sb. rozh. s. II‑3019),
         však Soud uvedl, že se taková presumpce týká také rozhodnutí přijatého po uzavření ústní části řízení ve věci, v níž byl vydán
         rozsudek OMÍL I, kteréžto rozhodnutí nebylo Soudem zrušeno (bod 55).
      
      27 –	Viz rozsudky uvedené výše v poznámce pod čarou 24 Komise v. BASF a další (bod 49); Chemie Linz v. Komise (bod 94), jakož
         i Komise v. Řecko (bod 19).
      
      28 –	Viz rozsudky uvedené výše v poznámce pod čarou 24 Komise v. BASF a další (bod 50); Chemie Linz v. Komise (bod 95), jakož
         i Komise v. Řecko (bod 20).
      
      29 –	Viz rozsudek People’s Mojahedin Organization of Iran v. Rada uvedený výše v poznámce pod čarou 26 (bod 58).
      
      30 –	Uvedený výše v poznámce pod čarou 22 (body 16 a 17).
      
      31 –	Rozsudky ze dne 15. února 2001, Nachi Europe (C‑239/99, Recueil, s. I‑1197, bod 35), a ze dne 8. března 2007, Roquette
         Frères (C‑441/05, Sb. rozh. s. I‑1993, bod 39).
      
      32 –	Viz zejména rozsudky TWD Textilwerke Deggendorf, uvedený výše v poznámce pod čarou 22 (bod 24); ze dne 12. prosince 1996,
         Accrington Beef a další (C‑241/95, Recueil, s. I‑6699, body 15 a 16); ze dne 11. listopadu 1997, Eurotunnel a další (C‑408/95,
         Recueil, s. I‑6315, bod 28), jakož i Nachi Europe, uvedený v předchozí poznámce pod čarou (bod 37).
      
      33 –	Rozsudky ze dne 27. září 1983, Universität Hamburg (216/82, Recueil, s. 2771, body 10 a 12), jakož i Nachi Europe, uvedený
         výše v poznámce pod čarou 31 (bod 35).
      
      34 –	Bod 18.
      
      35 –	Tato otázka byla konkrétně nastolena ve věci, v níž byl vydán rozsudek Kongra-Gel a další v. Rada uvedený výše v poznámce
         pod čarou 18, Soud o ní však nerozhodl.
      
      36 –	Rozsudek ze dne 18. ledna 2007 (C‑229/05 P, Sb. rozh. s. I‑439, bod 113).
      
      37 –	Rozsudky ze dne 14. prosince 1962, Wöhrmann a Lütticke v. Komise (31/62 a 33/62, Recueil, s. 965, 979); ze dne 16. července
         1981, Albini v. Rada a Komise (33/80, Recueil, s. 2141, bod 17); ze dne 11. července 1985, Salerno a další v. Komise a Rada
         (87/77, 130/77, 22/83, 9/84 a 10/84, Recueil, s. 2523, bod 36); usnesení ze dne 28. června 1993, Donatab a další v. Komise
         (C‑64/93, Recueil, s. I‑3595, bod 19), jakož i rozsudek Nachi Europe uvedený výše v poznámce pod čarou 31 (bod 33).
      
      38 –	Rozsudek Nachi Europe uvedený výše v poznámce pod čarou 31 (bod 34).
      
      39 –	Rozsudek ze dne 12. prosince 1972, International Fruit Company a další (21/72 až 24/72, Recueil, s. 1219, body 5 a 6),
         jakož i ze dne 16. června 1998, Racke (C‑162/96, Recueil, s. I‑3655, body 26 a 27).
      
      40 –	Krom toho důsledky takového porušení práv obhajoby, jaké bylo zjištěno v rozsudcích Soudu, nekončí pouze u samotného nedodržení
         procesních práv dotčené osoby, protože takové porušení této osobě věcně brání v tom, aby účelně předložila skutečnosti, jež
         by případně mohly vést k nepřijetí opatření, která mají dopad na její právní postavení.
      
      41 –	Viz ale rozsudek ze dne 10. ledna 2006, Cassa di Risparmio di Firenze a další (C‑222/04, Sb. rozh. s. I‑289, body 72 až
         74), kde Soudní dvůr, jak se zdá, považuje judikaturu TWD Textilwerke Deggendorf za nepoužitelnou, jestliže je otázka platnosti
         vznesena překládajícím soudem bez návrhu.
      
      42 –	Na což nepochybně měli právo, pakliže je použití prekluze stanovené výše uvedenou judikaturou TWD Textilwerke Deggendorf
         v jejich případě vyloučeno.
      
      43 –	Zjištění Soudu učiněná v bodech 160 a 164 rozsudku OMÍL I ohledně dodržení práv obhajoby a povinnosti uvést odůvodnění
         mají obecný dosah a neomezují se na situaci žalující organizace.
      
      44 –	Alespoň pokud jde o období před rozhodnutím 2007/445. Je samo sebou, že opodstatněnost rozhodnutí o zařazení určité fyzické
         nebo právnické osoby, skupiny nebo subjektu na seznam podle čl. 2 odst. 3 nařízení č. 2580/2001 musí být posouzena na základě
         skutečností, které takové zařazení odůvodňovaly, a že pokud jde o osobu, skupinu nebo subjekt, jejichž název je na tomto seznamu
         ponechán po určitou dobu, tyto skutečnosti se mohou v průběhu času měnit, jak o tom svědčí případ Organizace Mudžáhidů íránského
         lidu, která byla zařazena na uvedený seznam na základě skutečností předaných Radě orgány Spojeného království a která byla
         od určitého data na tomto seznamu ponechána na základě nových skutečností předaných francouzskými orgány (viz rozsudek Soudu
         ze dne 4. prosince 2008, People’s Mojahedin Organization of Iran v. Rada, T‑284/08, Sb. rozh. s. II‑3487).
      
      45 –	Viz rozsudek ze dne 18. února 1964, Rotterdam a Putterskoek (73/63 a 74/63, Recueil, s. 1).
      
      46 –	Viz v tomto smyslu rozsudky ze dne 23. dubna 1956, Groupement des industries sidérurgiques luxembourgeoises v. Vysoký úřad
         (7/54 a 9/54, Recueil, s. 53), jakož i ze dne 12. února 1960, Geitling a další v. Vysoký úřad (16/59 až 18/59, Recueil, s. 45);
         viz také zejména usnesení Soudu ze dne 14. března 1997, Arbeitsgemeinschaft Deutscher Luftfahrt-Unternehmen a Hapag-Lloyd
         v. Komise (T‑25/96, Recueil, s. II‑363).
      
      47 –	Viz třetí bod odůvodnění.
      
      48 –	Viz bod 17 tohoto názoru.
      
      49 –	Výše uvedený rozsudek Soudu ze dne 23. října 2008, People’s Mojahedin Organization of Iran v. Rada (bod 65 a násl.).
      
      50 –	Rozsudky ze dne 30. září 1982, Amylum v. Rada (108/81, Recueil, s. 3107, body 4 až 17); ze dne 13. listopadu 1990, Fedesa
         a další (C‑331/88, Recueil, s. I‑4023, body 45 až 47), jakož i rozsudek Soudu ze dne 17. října 1991, de Compte v. Parlament
         (T‑26/89, Recueil, s. II‑781, bod 66). Podle Soudu měla Rada v návaznosti na rozsudek OMÍL I právo ponechat v platnosti akt,
         který zrušil nebo nahradil zrušený akt po ukončení ústní části řízení v této věci po dobu, která pro ni byla nezbytně nutná
         k přijetí nového aktu v souladu s dotyčnými formálními a procesními pravidly. Soud dále vysvětluje, že v tomto velmi zvláštním
         případě „by totiž bylo zjevně v rozporu s uskutečněním sledovaného cíle obecného zájmu nutit Radu, aby nejdřív vzala zpět
         akt, který není v souladu s těmito pravidly, a pak jí následně povolit, aby přiznala zpětný účinek aktu nově přijatému v souladu
         s těmito pravidly“ (bod 66).
      
      51 –	Rozsudek ze dne 10. července 1984, Kirk (63/83, Recueil, s. 2689, body 21 a 22).
      
      52 –	Výše uvedený rozsudek (bod 43).
      
      53 –	Viz rozsudek OMÍL I (bod 160).
      
      54 –	Nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti
         některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001,
         kterým se zakazuje vývoz určitého zboží a služeb do Afghánistánu, zesiluje zákaz letů a rozšiřuje zmrazení prostředků a jiných
         finančních zdrojů afghánského Talibanu (Úř. věst. L 139, s. 9; Zvl. vyd. 18/01, s. 294). 
      
      55 –	Viz zejména rozsudek ze dne 3. září 2008, Kadi a Al Barakaat International Foundation v. Rada a Komise (C‑402/05 P a C‑415/05 P,
         Sb. rozh. s. I‑6351).
      
      56 –	Rozsudky ze dne 29. června 1988, Van Landschoot (300/86, Recueil, s. 3443, bod 24), a ze dne 22. prosince 2008, Régie Networks
         (C‑333/07, Sb. rozh. s. I‑10807, bod 121).
      
      57 –	Rozsudek Van Landschoot uvedený v předchozí poznámce pod čarou (bod 24).
      
      58 –	Článek 2 odst. 1 písm. b). Zvýraznění provedeno autorem názoru. Německy: „werden [nicht] Gelder […] bereitgestellt“.
      
      59 –	Článek 2 odst. 2. Zvýraznění provedeno autorem názoru. Německy: „[…] ist die Erbringung von Finanzdienstleistungen untersagt“.
      
      60 –	Článek 3 odst. 1. Zvýraznění provedeno autorem názoru. Německy: „Die […] Beteiligung an Maßnahmen, deren Ziel oder Folge
         […] die Umgehung des Artikels 2 ist, ist untersagt“.
      
      61 –	Viz rozsudek Soudního dvora ze dne 11. října 2007, Möllendorf a Möllendorf-Niehuus (C‑117/06, Sb. rozh. s. I‑8361, body
         49 a 50).
      
      62 –	Viz rozsudky ze dne 29. dubna 2010, M a další (C‑340/08, Sb. rozh. s. I‑0000, bod 52); Möllendorf a Möllendorf-Niehuus,
         uvedený v předchozí poznámce pod čarou (bod 63), jakož i Kadi a Al Barakaat International Foundation v. Rada a Komise, uvedený
         výše v poznámce pod čarou 55 (bod 169).
      
      63 –	Podle tohoto ustanovení státy „stanoví, že cílevědomé poskytování nebo shromažďování finančních prostředků jakýmikoli prostředky,
         přímo nebo nepřímo, jejich státními příslušníky nebo na jejich území s úmyslem použít tyto finanční prostředky k provedení
         teroristických činů nebo s vědomím, že tyto finanční prostředky mají být takto použity, je trestné“. Uplatnění takového ustanovení
         na úrovni Unie je stanoveno v článku 1 společného postoje 2001/930.