CELEX: 62003CC0191
Language: sv
Date: 2004-12-02
Title: 

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKATPHILIPPE LÉGERföredraget den 2 december 2004(1)
         Mål C-191/03North Western Health Board mot Margaret McKenna (begäran om förhandsavgörande från Labour Court (Irland))
            Likabehandling av kvinnor och män  –  Graviditetsrelaterad sjukdom  –  Beaktande av frånvaro på grund av arbetsoförmåga till följd av graviditetsrelaterad sjukdom vid fastställande av varaktigheten
               av rätten till sjukfrånvaro med lön  –  Arbetsvillkor  –  Direktiv 76/207/EEG  –  Diskriminering
            
            
      
         
        1.       Återigen har domstolen att ta ställning till en begäran om förhandsavgörande angående anställda gravida kvinnors rättigheter
      enligt gemenskapsrätten. Den centrala frågan i förevarande mål är huruvida arbetsoförmåga till följd av graviditetsrelaterad
      sjukdom som uppkommer under graviditeten enligt gemenskapsrätten skall jämställas med arbetsoförmåga till följd av annan sjukdom,
      och därvid beaktas vid fastställandet av det antal dagar under vilka arbetstagarna enligt de nationella sjuklönebestämmelser
      som är tillämpliga i målet har rätt till bibehållen lön, först hela lönen och därefter en del av den. 
      
      
        2.        Labour Court (Irland) har genom sina tolkningsfrågor för det första velat få klarhet i huruvida de ifrågavarande nationella
      bestämmelserna omfattas av tillämpningsområdet för artikel 141.1 och 141.2 EG och rådets direktiv 75/117/EEG,
         			(2)
         		 eller av tillämpningsområdet för rådets direktiv 76/207/EEG.
         			(3)
         		 Den nationella domstolen har vidare velat få klarhet i huruvida sådana bestämmelser som de ifrågavarande enligt tillämpliga
      gemenskapsrättsliga bestämmelser skall anses vara diskriminerande. 
      
      
        3.        Målet rör i sak frågan huruvida den rätt till likabehandling som gravida kvinnor har under graviditeten är en rätt till formell
      eller materiell likabehandling. 
      
      
      I –  Tillämpliga bestämmelser 
      
       A –  De gemenskapsrättsliga bestämmelserna 
      
        4.        I artikel 141.1 EG fastslås principen om lika lön för kvinnor och män för lika arbete eller likvärdigt arbete. I artikel 141.2
      anges att med lön skall förstås den gängse grund- eller minimilönen samt alla övriga förmåner i form av kontanter eller naturaförmåner
      som arbetstagaren, direkt eller indirekt, får av arbetsgivaren på grund av anställningen. 
      
      
        5.        Direktiv 75/117 har till huvudsakligt syfte att underlätta den praktiska tillämpningen av principen om lika lön för kvinnor
      och män som fastslagits i artikel 141 EG. I artikel 1 i direktivet fastslås att denna princip innebär att för lika arbete
      eller för arbete som tillerkänns lika värde all diskriminering på grund av kön skall avskaffas vid alla former och villkor
      för ersättningen.
      
      
        6.        Enligt artikel 3 i samma direktiv skall medlemsstaterna avskaffa all diskriminering mellan kvinnor och män som strider mot
      likalönsprincipen och som kan hänföras till lagar och andra författningar. De skall vidare enligt artikel 4 vidta de åtgärder
      som behövs för att säkerställa att bestämmelser i kollektivavtal eller individuella anställningsavtal som strider mot likalönsprincipen
      skall eller får förklaras ogiltiga eller får ändras. 
      
      
        7.        Syftet med direktiv 76/207 är, enligt artikel 1 i detta direktiv, att i medlemsstaterna förverkliga principen om likabehandling
      av kvinnor och män i fråga om tillgång till anställning, däribland befordran, yrkesutbildning och arbetsvillkor.
      
      
        8.        I artikel 2 i direktiv 76/207 föreskrivs följande:
      ”1. I följande bestämmelser skall likabehandlingsprincipen innebära att det inte får förekomma någon som helst diskriminering
      på grund av kön, vare sig direkt eller indirekt, särskilt med hänvisning till äktenskaplig status eller familjestatus.
      …
       3. Detta direktiv skall inte påverka bestämmelser om skydd för kvinnor, särskilt vid graviditet och moderskap. 
      …”
      
      
        9.        I artikel 5 i direktiv 76/207 stadgas följande såvitt avser likabehandling i fråga om arbetsvillkor:
      ”1. Tillämpningen av likabehandlingsprincipen i fråga om arbetsvillkor, inklusive villkor för att ett anställningsförhållande
      skall upphöra, innebär att kvinnor och män skall vara garanterade samma villkor utan diskriminering på grund av kön.
       2. För detta ändamål skall medlemsstaterna vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att
      
      a) 
         alla lagar och andra författningar som strider mot likabehandlingsprincipen avskaffas,
      
      
      b) 
         alla bestämmelser som strider mot likabehandlingsprincipen och som ingår i kollektivavtal, individuella anställningsavtal,
            interna bestämmelser i företag eller i bestämmelser som reglerar all självständig yrkesverksamhet skall eller får förklaras
            ogiltiga eller får ändras …”
         
      
      
      
        10.      Det skall vidare framhållas att gravida arbetstagares rättsliga ställning särskilt behandlats i rådets direktiv 92/85/EEG.
         			(4)
         		 Enligt artikel 8 i detta direktiv skall gravida arbetstagare vara berättigade till sammanhängande barnledighet under minst
      14 veckor under tiden före eller efter förlossningen, varav minst två veckor skall vara obligatoriska. I artikel 11.2 b i
      samma direktiv föreskrivs att gravida arbetstagare skall ha rätt till bibehållen lön eller skälig ersättning under denna barnledighet.
      Enligt artikel 11.3 skall ersättningen anses skälig om den garanterar minst samma inkomst som arbetstagaren i fråga skulle
      ha uppburit vid arbetsuppehåll av hälsoskäl, med förbehåll för eventuellt tak för ersättningen som fastställts i nationell
      lagstiftning. 
      
      
       B –  De nationella bestämmelserna 
      
        11.      I North Western Health Boards
         			(5)
         		 sjuklönebestämmelser som gäller för anställda vid lokala myndigheter och i offentlig tjänst i Irland föreskrivs bland annat
      att de anställda har rätt till sjukfrånvaro med lön under 365 dagar för varje fyraårsperiod. Full lön utgår under högst 183
      dagar per tolvmånadersperiod. När dessa dagar har utnyttjats utgår endast halv lön, dock med denna begränsning på 365 dagar
      per fyraårsperiod.
         			(6)
         		
      
        12.      I dessa bestämmelser föreskrivs vidare att varje arbetsoförmåga till följd av graviditetsrelaterad sjukdom som uppkommer före
      de fjorton veckornas barnledighet skall omfattas av North Western Health Board.
         			(7)
         		
      
        13.      Enligt andra bestämmelser som utfärdats av det irländska hälso- och barnministeriet har de anställda även rätt till barnledighet
      med bibehållen lön. 
      
      
      II –  Omständigheter och målet vid den nationella domstolen 
      
        14.      Margaret McKenna är anställd vid nämnden. Hon omfattas därmed av nämndens sjuklönebestämmelser. 
      
      
        15.      Margaret McKenna blev gravid i januari år 2000. På läkares inrådan sjukskrev hon sig på grund av en graviditetsrelaterad sjukdom.
      Sjukfrånvaron kom att vara nästan hela graviditeten. Enligt begäran om förhandsavgörande berodde hennes frånvaro under graviditeten
      uteslutande på detta sjukdomstillstånd. Enligt läkarintyg var hon oförmögen att arbeta.
         			(8)
         		 Den 6 juli 2000
         			(9)
         		 hade Margaret McKenna utnyttjat samtliga dagar med full lön under sin sjukfrånvaro, varför lönen halverades från och med
      detta datum. Mellan den 3 september 2000 och den 11 december 2000 var sökanden föräldraledig med full lön. Även efter barnledighetens
      slut bedömdes Margaret McKenna av hälsoskäl vara arbetsoförmögen, och hennes lön halverades på nytt. 
      
      
        16.      Inför Equality Officer vid Office of the Director of Equality Investigations (handläggaren vid byrån för undersökningar i
      frågor om jämställdhet) gjorde Margaret McKenna gällande att hon utsatts för könsdiskriminering i strid med direktiv 76/207,
      genom att den graviditetsrelaterade sjukdomen jämställdes med annan sjukdom och att hennes arbetsoförmåga till följd av denna
      sjukdom beaktades vid fastställandet hennes rätt till sjuklön enligt sjuklönebestämmelserna. Hon gjorde vidare gällande att
      nämnden i strid med bestämmelserna i artikel 141.1 och 141.2 EG och direktiv 75/117 missgynnat henne genom att halvera hennes
      ersättning trots att hennes frånvaro berodde på en graviditetsrelaterad sjukdom.
      
      
        17.      Equality Officer biföll Margaret McKennas talan, och slog fast att arbetsgivaren genom att jämställa graviditetsrelaterad
      sjukdom med annan sjukdom gjort sig skyldig till könsdiskriminering, och att direktiv 76/207 och domstolens rättspraxis på
      området medförde en skyldighet för nämnden att särbehandla fall då frånvaron beror på arbetsoförmåga till följd av graviditet,
      så att sjuklönebestämmelserna ger rätt till ersättning för sådan frånvaro. Equality Officer slog vidare fast att halveringen
      av Margaret McKennas lön innan hennes barnledighet inleddes stred mot artikel 141.1 och 141.2 EG samt mot direktiv 75/117.
      Equality Officer ålade således nämnden att ändra sina sjuklönebestämmelser så att gravida arbetstagare som under graviditeten
      lider av en graviditetsrelaterad sjukdom inte skulle diskrimineras. Den ålade vidare nämnden att till Margaret McKenna utge
      den lön hon hade rätt till samt skadestånd och ränta.
      
      
        18.      Nämnden överklagade det beslutet till Labour Court, och gjorde därvid gällande att det inte är diskriminerande att jämställa
      arbetsoförmåga till följd av graviditetsrelaterad sjukdom med arbetsoförmåga till följd av annan sjukdom, och att detta är
      förenligt med domstolens dom av den 19 november 1998 i målet Høj Pedersen m.fl.
         			(10)
         		
      
      III –  Tolkningsfrågorna 
      
        19.      Labour Court anser att målet vid densamma rör två frågor. För det första rör det frågan huruvida sökanden har blivit utsatt
      för diskriminerande arbetsvillkor genom att de dagar som hon var frånvarande på grund av arbetsoförmåga till följd av graviditetsrelaterad
      sjukdom beaktats vid fastställandet av den sammanlagda period som hon har rätt till sjukfrånvaro med lön, så att den sjuklön
      hon har rätt till om hon skulle bli sjuk under de tre följande åren minskas eller upphör i fråga om nivå och varaktighet.
      För det andra rör det frågan huruvida sökanden utsatts för lönediskriminering genom att hennes lön halverats efter hennes
      183 första dagar av sjukfrånvaro, trots att skälet till denna frånvaro varit graviditetsrelaterat och således endast kan drabba
      kvinnor.
      
      
        20.      Labour Court har vidare hänvisat till domstolens praxis. Den har inlett genom att påminna om att enligt fast rättspraxis föreligger
      en diskriminering när olika regler tillämpas i situationer som är jämförbara eller när samma regler tillämpas i situationer
      som är olika. Enligt Labour Court är tillämpningen av denna princip i förevarande mål problematisk. Nämnden har framhållit
      att situationen för Margaret McKenna, som var frånvarande från arbetet med stöd av ett läkarintyg, var jämförbar med situationen
      för andra anställda, vilka hade läkarintyg på att de av hälsoskäl var oförmögna att arbeta, medan Margaret McKenna har gjort
      gällande att det är orsaken till arbetsoförmågan som skall beaktas, och således att en arbetsoförmåga till följd av graviditet
      inte är jämförbar med situationen när en man eller kvinna är frånvarande till följd av sjukdom.
      
      
        21.      Labour Court har vidare anfört att domstolen i domen av den 14 juli 1994 i målet Webb
         			(11)
         		 slagit fast att direktiv 76/207 hindrar en arbetsgivare från att säga upp en kvinnlig anställd med hänvisning till att hon
      inte kommer att kunna utföra sina arbetsuppgifter på grund av graviditet, och i domen av den 30 juni 1998 i målet Brown
         			(12)
         		 slagit fast, att även om graviditet inte på något sätt kan likställas med ett sjukdomstillstånd, de problem och komplikationer
      som kan leda till arbetsoförmåga naturligt hänger samman med graviditet och hör således till särdragen hos detta tillstånd.
      Labour Court har av dessa domar dragit slutsatsen att direktiv 76/207 ger ett särskilt skydd för gravida kvinnor mot ogynnsam
      behandling vid arbetsoförmåga orsakad av graviditet. Det resonemang som ligger bakom denna rättspraxis innebär att graviditet,
      som är ett tillstånd som bara kvinnor kan vara i, aldrig kan jämföras med sjukdomar som kan drabba både män och kvinnor. Denna
      rättspraxis har emellertid kommit till i mål som rört uppsägningar av eller vägran att anställa gravida kvinnor. Frågan är
      därför om den även gör sig gällande i förevarande mål, och således huruvida direktiv 76/207 är tillämpligt.
      
      
        22.      Labour Court har därvid anfört att den ersättning som betalas vid sjukdom inom ramen för ett branschavtal utgör lön i den
      mening som avses i artikel 141 EG och i direktiv 75/117.
         			(13)
         		 Den har vidare utifrån domen av den 7 februari 1991 i målet Nimz
         			(14)
         		 och av den 2 oktober 1997 i målet Gerster
         			(15)
         		 dragit slutsatsen att bestämmelser i de ifrågavarande nationella reglerna som direkt och automatiskt påverkar lönen skall
      prövas utifrån artikel 141 EG, medan de som endast indirekt påverkar lönen skall prövas utifrån direktiv 76/207. 
      
      
        23.      Labour Court har även hänvisat till att domstolen i domen av den 13 februari 1996 i målet Gillespie m.fl.
         			(16)
         		 har slagit fast att varken artikel 141 EG eller direktiv 75/117 medför något krav på att arbetsgivaren skall ersätta hela
      lönen för kvinnliga arbetstagare under deras barnledighet. Labour Court har därav dragit slutsatsen att inte heller artikel 141 EG
      och direktiv 75/117 medför något krav på att arbetsgivarna skall betala en arbetstagare full lön under en frånvaro till följd
      av graviditetsrelaterad sjukdom under tiden innan barnledigheten påbörjas. 
      
      
        24.      Labour Court har understrukit att domstolen i domen i det ovannämnda målet Høj Pedersen m.fl. har fastslagit att en nationell
      bestämmelse som begränsar arbetstagarnas rätt till full lön under en frånvaro för sjukdom som inte är graviditetsrelaterad
      strider mot artikel 141 EG och direktiv 75/117. Labour Court konstaterar att denna dom innebär att en sjukdom till följd av
      graviditet skall likställas med andra sjukdomar när det gäller nivån på den lön som en gravid arbetstagare skall erhålla.
      
      
      
        25.      Labour Court har slutligen framhållit att domstolen i domen i det ovannämnda målet Gillespie m.fl. har slagit fast att frågor
      om lön skall bedömas uteslutande utifrån artikel 141.1 och 141.2 EG samt direktiv 75/117, och inte utifrån direktiv 76/207.
      
      
        26.      Labour Court har mot denna bakgrund beslutat vilandeförklara målet och ställa följande tolkningsfrågor till domstolen:
      
      ” 1. 
         Omfattas sjuklönebestämmelser enligt vilka arbetstagare som drabbats av graviditetsrelaterad sjukdom jämställs med arbetstagare
            som drabbats av annan sjukdom av tillämpningsområdet för direktiv 76/207?
         
      
      
      2. 
         Om svaret på den första frågan är jakande, hindrar direktiv 76/207 en arbetsgivare från att beakta de dagar under vilka en
            anställd var frånvarande på grund av arbetsoförmåga till följd av graviditetsrelaterad sjukdom som uppkommit under graviditeten
            vid fastställandet av de rättigheter som arbetstagaren har totalt sett enligt de gällande sjuklönebestämmelserna?
         
      
      
      3. 
         Om svaret på den första frågan är jakande, är en arbetsgivare enligt direktiv 76/207 skyldig att särbehandla frånvaro på grund
            av arbetsoförmåga till följd av graviditetsrelaterad sjukdom som uppkommit under graviditeten?
         
      
      
      4. 
         Omfattas sjuklönebestämmelser enligt vilka arbetstagare som lider av graviditetsrelaterad sjukdom och arbetstagare som lider
            av annan sjukdom av tillämpningsområdet för artikel 141 i EG‑fördraget och direktiv 75/117?
         
      
      
      5. 
         Om svaret på den fjärde frågan är jakande, hindrar artikel 141 i fördraget och direktiv 75/117 en arbetsgivare från att minska
            en kvinnlig arbetstagares lön efter det att hon varit frånvarande från arbetet en viss tid, när frånvaron beror på arbetsoförmåga
            till följd av graviditetsrelaterad sjukdom och omständigheterna är sådana att en icke-gravid kvinna eller en man som varit
            frånvarande från arbetet under samma tidsperiod på grund av arbetsoförmåga till följd av sjukdom skulle ha drabbats av samma
            minskning?” 
         
      
      
      
      IV –  Bedömning 
      
        27.      Det skall inledningsvis konstateras att målet vid den nationella domstolen rör dels Margaret McKennas invändning mot att hennes
      lön minskats under tiden från den 6 juli till den 3 september 2000, dels minskningen i värde och omfattning av hennes rätt
      till ersättning vid eventuell sjukdom enligt de ifrågavarande sjuklönebestämmelserna under de tre följande åren. Enligt de
      uppgifter som lämnats av den nationella domstolen utgörs den ersättning som föreskrivs i de ifrågavarande sjuklönebestämmelserna
      av en rätt för de anställda till ett visst antal dagars sjukfrånvaro med full lön, och därefter ett visst antal dagars sjukfrånvaro
      med sänkt lön. 
      
      
        28.      Vidare, vilket framgår av lydelsen i den andra, den tredje och den femte tolkningsfrågan, rör målet vid den nationella domstolen
      endast Margaret McKennas frånvaro på grund av graviditetsrelaterad sjukdom under den tid hon varit gravid. Margaret McKenna
      har, vilket hon bekräftade vid förhandlingen, inte invänt mot att hennes frånvaro på grund av arbetsoförmåga som inträffat
      efter det att barnledigheten upphört tagits med vid fastställandet av hennes rätt till sjuklöneförmåner, trots att denna arbetsoförmåga
      berodde på ett sjukdomstillstånd som hängde samman med graviditeten eller förlossningen. 
      
      
        29.      Mot denna bakgrund, och för att ge den nationella domstolen ett användbart svar, föreslår jag att domstolen skall tolka frågorna
      så att de hänför sig till sjuklönebestämmelser enligt vilka arbetstagare som lider av graviditetsrelaterade sjukdomar och
      de som lider av andra sjukdomar jämställs, på så sätt att frånvaro till följd av arbetsoförmåga på grund av graviditetsrelaterad
      sjukdom som uppkommit under graviditeten beaktas vid fastställandet av rätten till sjukfrånvaro med lön. 
      
      
        30.      Jag skall inledningsvis undersöka vilka gemenskapsrättsliga bestämmelser som är tillämpliga i förevarande mål. Därefter skall
      jag undersöka huruvida sjuklönebestämmelserna i fråga är diskriminerande, och om så är fallet undersöka vilka konsekvenser
      en sådan diskriminering medför.
      
      
       A –  Tillämpliga gemenskapsrättsliga bestämmelser 
      
        31.      Den nationella domstolen har genom den första och den fjärde tolkningsfrågan, vilka skall prövas gemensamt, velat få klarhet
      i huruvida sjuklönebestämmelser enligt vilka arbetstagare som lider av en graviditetsrelaterad sjukdom behandlas på samma
      sätt som arbetstagare som lider av en annan sjukdom i det avseendet att frånvaro till följd av arbetsoförmåga på grund av
      en graviditetsrelaterad sjukdom som uppkommit under graviditeten beaktas vid fastställandet av rätten till sjukfrånvaro med
      lön omfattas av tillämpningsområdet för direktiv 76/207 eller av tillämpningsområdet för artikel 141.1 och 141.2 EG samt direktiv 75/117.
      
      
        32.      Olikheterna i de svar som föreslagits av dem som yttrat sig i målet illustrerar svårigheten med att exakt definiera tillämpningsområdet
      för dessa olika bestämmelser. 
      
      
        33.      Margaret McKenna och Italiens regering har anfört att de omtvistade bestämmelserna omfattas av tillämpningsområdet för såväl
      direktiv 76/207 som artikel 141.1 och 141.2 EG. Margaret McKenna har därvid anfört att bestämmelserna omfattas av direktiv 76/207
      eftersom det i dessa föreskrivs att sjukfrånvaro till följd av graviditetsrelaterad sjukdom skall beaktas vid beräkningen
      av de 183 dagarnas sjukfrånvaro med full lön. Samma bestämmelser omfattas även av artikel 141.1 och 141.2 EG samt av direktiv 75/117,
      genom att de medfört en lönesänkning avseende perioden mellan den 6 juli och den 3 september 2000. 
      
      
        34.      Irlands regering, Österrikes regering, Förenade kungarikets regering och nämnden har anfört att de ifrågavarande bestämmelserna
      omfattas av tillämpningsområdet för artikel 141.1 och 141.2 EG samt direktiv 75/117. De har påpekat att det är nödvändigt
      att se till konsekvenserna av dessa bestämmelser, och att arbetstagare såsom Margaret McKenna enligt dessa har rätt till lön
      under sin sjukfrånvaro. Enligt fast rättspraxis utgör den ersättning som en arbetstagare erhåller under perioder av sjukfrånvaro
      lön i den mening som avses i artikel 141 EG,
         			(17)
         		 och inte ”behandling” i den mening som avses i direktiv 76/207. De har understrukit att även om Europaparlamentets och rådets
      direktiv 2002/73/EG
         			(18)
         		 har utvidgat tillämpningsområdet för direktiv 76/207 på så sätt att arbetsvillkor även innefattar lön, så är det direktivet
      inte tillämpligt i förevarande mål, eftersom tidsfristen för dess införlivande löper ut den 5 oktober 2005. Enligt den tillämpliga
      versionen av direktiv 76/207 och enligt rättspraxis regleras lönevillkor uteslutande av artikel 141.1 och 141.2 EG samt av
      direktiv 75/117.
         			(19)
         		 Dessutom är den löneminskning som Margaret McKenna fått vidkännas en direkt och automatisk konsekvens av tillämpningen av
      de ifrågavarande bestämmelserna.
      
      
        35.      Slutligen har kommissionen gjort gällande att de omtvistade bestämmelserna endast omfattas av tillämpningsområdet för direktiv 76/207,
      eftersom de innehåller bestämmelser om arbetsvillkor som föreskrivits i anställningsavtalet och dess påverkan på lönen är
      alltför indirekt för att de skall omfattas av tillämpningsområdet för artikel 141.1 och 141.2 EG.
      
      
        36.      I likhet med kommissionen anser jag att sjuklönebestämmelserna omfattas av tillämpningsområdet för direktiv 76/207. Innan
      jag anger skälen för denna slutsats skall jag kort redogöra för kärnfrågan. 
      
      
        37.      Jag anser inte att svaret på denna fråga är avgörande för huruvida de ovannämnda bestämmelserna är diskriminerande. Med andra
      ord anser jag inte att den omständigheten att bestämmelserna prövas mot direktiv 76/207 eller mot artikel 141.1 och 141.2 EG
      samt direktiv 75/117 medför olika slutsatser i bedömningen av huruvida de är diskriminerande. Begreppet diskriminering definieras
      nämligen på samma sätt i dessa två fall. Det rör sig i båda fallen om att olika regler tillämpas i situationer som är jämförbara
      eller att samma regler tillämpas i situationer som är olika.
         			(20)
         		 Jag hänvisar härvid även till att det i direktiv 2002/73, i vilket en uttrycklig hänvisning gjorts till domstolens rättspraxis
      avseende begreppet diskriminering,
         			(21)
         		 föreskrivs att lönen hädanefter skall anses ingå i de arbetsvillkor som avses i direktiv 76/207.
      
      
        38.      Det som frågan, huruvida de ifrågavarande bestämmelserna omfattas av tillämpningsområdet för direktiv 76/207 eller av tillämpningsområdet
      för artikel 141.1 och 141.2 EG
         			(22)
         		, verkligen gäller hör samman med att dessa rättsakter inte har samma omfattning. Såsom fastslagits vid upprepade tillfällen
      är artikel 5.1 i direktiv 76/207, enligt vilken all diskriminering på grund av kön i fråga om arbetsvillkor skall vara förbjuden,
      tillräckligt klar för att kunna åberopas av enskilda gentemot offentliga myndigheter och för att kunna tillämpas direkt av
      nationella domstolar.
         			(23)
         		 Det är icke desto mindre så att denna bestämmelse, som ingår i ett direktiv, inte direkt kan skapa en skyldighet för enskilda.
         			(24)
         		 I motsats till artikel 141.1 EG, som kan tillämpas direkt av nationella domstolar i mål mellan enskilda,
         			(25)
         		 saknar den en sådan ”horisontell direkt effekt”.
         			(26)
         		
      
        39.      Domstolen har därför i varje mål där den ställs inför frågan huruvida de bestämmelser som aktualiseras i målet vid den nationella
      domstolen omfattas av tillämpningsområdet för artikel 141.1 och 141.2 EG samt direktiv 75/117 eller av tillämpningsområdet
      för direktiv 76/207 upplyst om vilka som är de tillämpliga bestämmelserna.
         			(27)
         		
      
        40.      Innehållet i de aktuella bestämmelserna erbjuder endast begränsad hjälp vid fastställandet av deras respektive tillämpningsområde.
      Även om uttrycket lön definieras i stora drag i artikel 141.2 EG, preciseras inte i direktiv 75/117 vad som avses med uttrycket
      ”former och villkor för ersättningen” i artikel 1 i direktivet. När det gäller direktiv 76/207, har jag ovan anfört att, såsom
      framgår av artiklarna 1 och 5 i detta, avsikten med direktivet är att genomföra likabehandlingsprincipen i fråga om ”arbetsvillkor”.
      I direktivet definieras emellertid inte vad som där avses med ”arbetsvillkor”. 
      
      
        41.      Det är således i rättspraxis som vi får söka de relevanta kriterierna för att avgöra vilka gemenskapsrättsliga bestämmelser
      som skall tillämpas i förevarande mål. Av denna rättspraxis framgår att domstolen inte har gett någon allmän definition av
      de ovannämnda begreppen. Den har från fall till fall avgjort huruvida de bestämmelser som är i fråga i målet vid den nationella
      domstolen utgör ”arbetsvillkor” i den mening som avses i direktiv 76/207 eller om de omfattas av tillämpningsområdet för artikel 141.1
      och 141.2 EG samt direktiv 75/117.
         			(28)
         		 Den förefaller därvid ha beaktat innehållet i de bestämmelser som är i fråga i målet vid den nationella domstolen och de
      verkningar tillämpningen av dessa har för de anställda, som är föremål för talan i målet.
      
      
        42.      I förevarande mål föreskrivs i nämndens ifrågavarande sjuklönebestämmelser för det första att graviditetsrelaterade sjukdomar
      jämställs med andra sjukdomar. För det andra fastställs där varaktigheten och värdet av lönen till de anställda vid sjukdom
      på så sätt att de har rätt till lön under 365 sjukdagar per fyraårsperiod. I dessa ingår 183 dagars sjukfrånvaro med lön under
      en tolvmånadersperiod under vilka de anställda har rätt till full lön. För övrig sjukfrånvaro ersätts de med halva lönen,
      dock med begränsningen på 365 dagar per fyraårsperiod. 
      
      
        43.      Förvisso medför tillämpningen av dessa bestämmelser, såsom Irlands regering, Österrikes regering, Förenade kungarikets regering
      och nämnden har påpekat, att arbetstagare som är arbetsoförmögna till följd av en graviditetsrelaterad sjukdom bibehåller
      rätten till hela eller en del av sin lön under en viss tid. Det framgår vidare av fast rättspraxis att den ersättning som
      en arbetsgivare har att utge till en anställd under sjukfrånvaro skall anses utgöra lön i den mening som avses i artikel 141 EG.
         			(29)
         		 Slutligen kan det inte förnekas att dessa bestämmelser, såsom för Margaret McKenna, kan medföra att lönen minskas för en
      gravid arbetstagare som är arbetsoförmögen till följd av en graviditetsrelaterad sjukdom. 
      
      
        44.      Dessa överväganden motiverar enligt min mening emellertid inte att de bestämmelser som är aktuella i målet vid den nationella
      domstolen skall omfattas av tillämpningsområdet för artikel 141.1 och 141.2 EG samt direktiv 75/117. I de ifrågavarande bestämmelserna
      fastställs inte endast med vilket belopp som de anställda skall ersättas vid sjukfrånvaro, utan också under vilken tidsrymd
      sådan ersättning skall utgå. Vidare är den direkta och automatiska konsekvensen av tillämpningen av de ifrågavarande bestämmelserna
      för en gravid anställd som är arbetsoförmögen till följd av en graviditetsrelaterad sjukdom att denna frånvaro minskar det
      antal dagar under vilka hon har rätt till sjukfrånvaro med lön. Vad Margaret McKenna gjort gällande avseende minskningen av
      hennes lön under perioden mellan den 6 juli och den 3 september 2003 och minskningen i värde och varaktighet av de sjukförmåner
      hon skulle ha vid en eventuell framtida sjukdom är således båda konsekvenser av att hennes frånvaro på grund av en sådan arbetsoförmåga
      beaktats vid fastställandet av hennes rätt till sjuklön. 
      
      
        45.      Vidare medför, såsom kommissionen har understrukit, en tillämpning av de ifrågavarande bestämmelserna inte nödvändigtvis en
      minskning av den lön som en gravid kvinna som är arbetsoförmögen till följd av en graviditetsrelaterad sjukdom erhåller. En
      sådan minskning görs endast när hon uttömt den period på 183 dagar inom en tolvmånadersperiod under vilken en arbetsoförmögen
      arbetstagare har rätt till full lön. Således skulle Margaret McKenna i förevarande mål inte ha vidkänts någon minskning avseende
      perioden mellan den 6 juli och den 3 september om hennes arbetsoförmåga under de tolv relevanta månaderna varat kortare tid
      än 183 dagar. Denna minskning av lönen är således endast en eventuell och indirekt konsekvens av tillämpningen av de ifrågavarande
      bestämmelserna. Detsamma gäller den andra skada hon åberopat, vilken består i den minskning i fråga om värde och varaktighet
      av de förmåner hon har rätt till för det fall att hon skulle bli sjuk under de tre följande åren. Denna skada har ingen ekonomisk
      betydelse om hon inte skulle bli sjuk. Även de ekonomiska verkningarna av denna minskning av rättigheterna till sjukfrånvaro
      med lön är således eventuella i förevarande fall.
      
      
        46.      Omständigheterna i förevarande mål skiljer sig således från dem i de ovannämnda målen Rinner-Kühn och Høj Pedersen m.fl.,
      vilka även de rörde bestämmelser om ersättning vid arbetsoförmåga. I det ovannämnda målet Rinner-Kühn föreskrevs i de där
      ifrågavarande bestämmelserna sålunda att arbetstagare som var arbetsoförmögna hade rätt till bibehållen lön under sex veckor,
      med undantag för arbetstagare vars arbetstid enligt anställningsavtalet inte översteg tio timmar i veckan eller 45 timmar
      i månaden. Det ovannämnda målet Høj Pedersen m.fl. rörde bestämmelser i vilka det föreskrevs att en gravid kvinna som var
      arbetsoförmögen till följd av en graviditetsrelaterad sjukdom inte hade rätt till ersättning från arbetsgivaren motsvarande
      hela lönen, utan till en lägre dagersättning, medan arbetstagarna vid arbetsoförmåga till följd av annan sjukdom hade rätt
      till ersättning motsvarande hela lönen. 
      
      
        47.      Domstolen prövade i dessa två mål huruvida de där ifrågavarande bestämmelserna var diskriminerande med tillämpning av artikel 119
      i EG‑fördraget
         			(30)
         		 och i direktiv 75/117. I dessa två mål fick emellertid de där omtvistade bestämmelserna direkta och automatiska konsekvenser
      för storleken av den ersättning som utgick till arbetstagarna vid sjukdom. I det ovannämnda målet Rinner-Kühn medförde således
      tillämpningen av de där ifrågavarande bestämmelserna att vissa arbetstagare berövades rätten till bibehållen lön vid arbetsoförmåga.
      På samma sätt medförde tillämpningen av bestämmelserna i det ovannämnda målet Høj Pedersen m.fl. direkt och automatiskt att
      arbetstagare som var arbetsoförmögna till följd av en graviditetsrelaterad sjukdom erhöll lägre ersättning än de skulle ha
      haft om de varit arbetsoförmögna till följd av annan sjukdom. Tillämpningen av dessa bestämmelser påverkade således direkt
      och automatiskt storleken på den ersättning som arbetstagare erhöll vid arbetsoförmåga, det vill säga deras lön i den mening
      som avses i artikel 141.1 och 141.2 EG. 
      
      
        48.      Så är inte fallet i förevarande mål. Såsom jag anfört ovan är den direkta och automatiska konsekvensen för gravida kvinnor
      av tillämpningen av de ifrågavarande bestämmelserna att deras perioder av frånvaro till följd av en graviditetsrelaterad sjukdom
      beaktas vid bestämmande av det antal dagar sjukfrånvaro med lön som de har rätt till. Det är således förmånens varaktighet
      och inte värdet av denna förmån som står i centrum i förevarande mål. Antalet dagar av sjukfrånvaro med lön skall inte blandas
      ihop med den lön en arbetstagare erhåller vid sjukfrånvaro. Det framgår av de ifrågavarande sjuklönebestämmelsernas systematik
      att deras syfte är att säkerställa att de anställda vid sjukdom och arbetsoförmåga kan följa de föreskrifter som meddelas
      av en läkare som konstaterar deras arbetsoförmåga och behandlas samtidigt som de har kvar sin anställning hos arbetsgivaren,
      och kan bibehålla rätten till lön, först helt och sedan delvis. Det rör sig således om en förmån som föreskrivs i deras anställningsavtal
      som följaktligen utgör ”arbetsvillkor” i den mening som avses i direktiv 76/207.
      
      
        49.      Omständigheten i förevarande mål att tillämpningen av dessa bestämmelser får ekonomiska konsekvenser för de berörda arbetstagarna
      medför således, enligt fast rättspraxis, inte att de med nödvändighet skall anses vara av den arten att de omfattas av tillämpningsområdet
      för artikel 141.1 och 141.2 EG samt direktiv 75/117 .
         			(31)
         		 Denna rättspraxis inleddes genom domen i målet Defrenne III, som rörde en talan angående en åldersgräns för kvinnliga flygvärdinnor
      som var lägre än den som föreskrevs för motsvarande manlig personal. Det gjordes i det målet gällande inför domstolen att
      artikel 119 i fördraget skulle tillämpas i en sådan situation eftersom denna var ett uttryck för en mer allmän princip om
      icke-diskriminering och eftersom likalönsprincipen i denna artikel förutsatte att kvinnor hade rätt till samma anställningsvillkor
      som män. Domstolen godtog inte detta argument, och angav att artikel 119 var en specialregel som inte kan ges den räckvidden
      att den avser andra faktorer i ett anställningsförhållande än dem som uttryckligen anges, och vilka grundas på ett nära samband
      mellan arbetsprestationens art och lönens storlek.
         			(32)
         		 Den omfattande utveckling på området för likabehandling mellan män och kvinnor som sedan de omständigheter som låg till grund
      för domen i samma mål ägt rum påverkar inte tillämpningen av denna rättspraxis.
         			(33)
         		
      
        50.      Jag anser heller inte, till skillnad från Margaret McKenna och Italiens regering, att de ifrågavarande bestämmelserna skall
      anses både omfattas av tillämpningsområdet för direktiv 76/207 – eftersom tillämpningen av dem medfört en minskning av hennes
      rätt till sjukfrånvaro med lön i framtiden – och av tillämpningsområdet för artikel 141.1 och 141.2 EG samt direktiv 75/117,
      genom att de medfört en lönesänkning till hälften avseende perioden mellan den 6 juli och den 3 september 2000.
      
      
        51.      Såsom kommissionen med rätta har anfört är för det första de två grunder som Margaret McKenna åberopat resultatet av tillämpningen
      av samma bestämmelser. De medför att hennes perioder av frånvaro till följd av graviditetsrelaterad sjukdom beaktas vid fastställandet
      av varaktigheten av hennes rätt till sjukfrånvaro med lön. De är således konsekvensen av samma regel, vilken blir följden
      av en kombinerad tillämpning av de ifrågavarande bestämmelserna, och enligt vilken en gravid kvinnas frånvaro på grund av
      arbetsoförmåga till följd av en graviditetsrelaterad sjukdom skall frånräknas hennes rätt till sjukfrånvaro med lön, på samma
      sätt som frånvaro på grund av arbetsoförmåga till följd av annan sjukdom. Dessutom är, såsom ovan framhållits, den omständigheten
      att en gravid anställd kan få vidkännas en löneminskning vid frånvaro till följd av sådan frånvaro en eventuell och indirekt
      konsekvens av tillämpningen av de ifrågavarande bestämmelserna.
         			(34)
         		 Mot denna bakgrund anser jag det inte vara motiverat att anse att dessa bestämmelser utgör såväl arbetsvillkor i den mening
      som avses i direktiv 76/207 och lönevillkor som omfattas av tillämpningsområdet för artikel 141.1 och 141.2 EG samt direktiv 75/117.
         			(35)
         		
      
        52.      Jag föreslår således att domstolen skall besvara den första och den fjärde frågan så att sjuklönebestämmelser enligt vilka
      arbetstagare som lider av graviditetsrelaterade sjukdomar och arbetstagare som lider av annan sjukdom jämställs, på så sätt
      att frånvaro till följd av arbetsoförmåga på grund av graviditetsrelaterad sjukdom som inträffar under graviditeten beaktas
      vid fastställandet av rätten till sjukfrånvaro med lön, omfattas av tillämpningsområdet för direktiv 76/207, och inte av tillämpningsområdet
      för artikel 141.1 och 141.2 EG samt direktiv 75/117. 
      
      
       B –  Huruvida diskriminering skall anses ha förekommit 
      
        53.      Den nationella domstolen har ställt den andra tolkningsfrågan för att få klarhet i huruvida direktiv 76/207 utgör hinder för
      sjuklönebestämmelser enligt vilka arbetstagare som lider av graviditetsrelaterade sjukdomar och de som lider av annan sjukdom
      jämställs, på så sätt att sjukfrånvaro på grund av arbetsoförmåga till följd av graviditetsrelaterad sjukdom som inträffar
      under graviditeten beaktas vid fastställandet av rätten till sjukfrånvaro med lön.
      
      
        54.      Irlands regering, Förenade kungarikets regering och nämnden har anfört att de ifrågavarande sjuklönebestämmelserna inte är
      diskriminerande, eftersom fall då fråga är om arbetsoförmåga till följd av graviditetsrelaterad sjukdom och fall då fråga
      är om arbetsoförmåga till följd av annan sjukdom enligt dessa bestämmelser behandlas lika. Enligt dem skulle Margaret McKenna
      önska att hennes situation reglerades genom mer förmånliga bestämmelser än de gemensamma bestämmelserna om sjukfrånvaro. En
      sådan förmånlig behandling är inte motiverad. Vad domstolen framhöll i domen i det ovannämnda målet Brown om att graviditetsrelaterad
      sjukdom inte kan jämföras med annan sjukdom gäller endast vid uppsägning och kan motiveras av den mycket skadliga verkan som
      risken att bli uppsagd kan medföra för en gravid kvinnas fysiska och psykiska hälsa. I det målet beaktade domstolen även att
      det i direktiv 92/85, vilket inte var tillämpligt när de i förevarande mål relevanta omständigheterna inträffade, föreskrivs
      ett absolut förbud mot uppsägning under graviditeten. Detta resonemang kan inte överföras till frågor om ersättning vid sjukfrånvaro,
      utan där skall domstolens resonemang i domen i det ovannämnda målet Høj Pedersen m.fl. tillämpas. I det målet fastslogs att
      arbetstagare som drabbas av sjukdom skall behandlas lika, oavsett vad som orsakat sjukdomen.
      
      
        55.      Irlands regering och Förenade kungarikets regering har vidare anfört att ett bifall till Margaret McKennas talan skulle medföra
      mycket allvarliga ekonomiska konsekvenser för medlemsstaterna. Irlands regering har därvid hänvisat till tredje skälet i direktiv 92/85,
      där det anges att enligt artikel 118 a i EG‑fördraget
         			(36)
         		 får dessa direktiv inte medföra sådana finansiella hinder som försvårar etablering och utveckling av små och medelstora företag.
      Dessa båda regeringar har vidare gjort gällande att det i praktiken skulle vara mycket svårt att skilja mellan fall då fråga
      är om kvinnor som är arbetsoförmögna till följd av en graviditetsrelaterad sjukdom och fall då fråga är om kvinnor som är
      arbetsoförmögna till följd av annan sjukdom. 
      
      
        56.      Jag delar inte denna uppfattning. Jag anser, i likhet med kommissionen, Italiens regering, Österrikes regering och Margaret
      McKenna, att de ifrågavarande bestämmelserna skall anses vara diskriminerande. Denna bedömning är en logisk följd av utvecklingen
      i rättspraxis angående likabehandling mellan kvinnor och män när det gäller gravida kvinnor. Enligt min mening är den bärande
      tanken i denna rättspraxis att alla former av ogynnsam behandling av en gravid arbetstagare som är relaterad till att hon
      är gravid utgör diskriminering på grund av kön, eftersom graviditet är ett tillstånd som av naturen bara kvinnliga arbetstagare
      kan befinna sig i. Skälen för denna rättspraxis har angivits i domarna i de ovannämnda målen Webb och Brown, och har upprepats
      i direktiv 2002/73.
         			(37)
         		 Syftet med denna rättspraxis är att skydda kvinnans fysiska tillstånd under och efter graviditeten, genom att på alla sätt
      undvika att kvinnliga arbetstagare avhåller sig från att föda barn på grund av de nackdelar det skulle medföra för deras ställning
      och utveckling i yrkeslivet.
         			(38)
         		
      
        57.      Denna rättspraxis utvecklades först i situationer där gravida kvinnor nekats anställning eller sagts upp av det skälet att
      de var gravida. 
      
      
        58.      Domstolen slog således fast att det utgjorde en direkt diskriminering att neka en gravid kvinna anställning på den grunden
      att hon var gravid.
         			(39)
         		 En sådan diskriminering kan således inte anses motiverad av de ekonomiska nackdelar arbetsgivaren som anställer en gravid
      kvinna annars drabbas av under dennas barnledighet
         			(40)
         		 eller under hennes graviditet,
         			(41)
         		 och inte heller av bestämmelser till skydd för gravida kvinnor som hindrar dem från att, från graviditetens början och under
      densamma, anta erbjudanden om tjänster som skall tillsättas.
         			(42)
         		
      
        59.      Domstolen har vidare fastslagit att uppsägning på grund av graviditet strider mot bestämmelserna i direktiv 76/207, inte bara
      när arbetstagaren är tillsvidareanställd
         			(43)
         		, utan också vid tidsbegränsad anställning.
         			(44)
         		 Vidare kan inte en uppsägning motiveras av att den anställde på grund av graviditeten är lagligen förhindrad att utföra det
      arbete hon anställts för att utföra.
         			(45)
         		 Den omständigheten att arbetstagaren anställts för att ersätta en annan kvinna under hennes barnledighet motiverar heller
      inte att hon sägs upp.
         			(46)
         		 Även om det utgör ett väsentligt villkor för ett effektivt genomförande av anställningsavtalet att arbetstagaren står till
      förfogande, kan enligt domstolen inte det skydd som gemenskapsrätten garanterar en kvinna under graviditeten och efter nedkomsten
      anses vara beroende av om den berördas närvaro under den period som motsvarar mammaledigheten är oundgänglig för driften av
      det företag vid vilket hon är anställd, om inte bestämmelserna i direktiv 76/207 skall berövas sin ändamålsenliga verkan.
         			(47)
         		
      
        60.      Detta skydd för gravida kvinnor mot ogynnsam behandling till följd av graviditeten har utvidgats till att också gälla vid
      graviditetsrelaterad sjukdom, vilket fastslagits i ett mål rörande uppsägning. I det ovannämnda målet Brown hade en anställds
      frånvaro till följd av graviditetsrelaterad sjukdom använts för att motivera att hon sades upp från anställningen med stöd
      av en bestämmelse i anställningsavtalet, i vilken det föreskrevs att en arbetstagare som hade en sammanhängande sjukfrånvaro
      under mer än 26 veckor skulle sägas upp, oavsett om det var en man eller en kvinna. Domstolen fastställde, med uttrycklig
      hänvisning till dess dom ett år tidigare i målet Larsson,
         			(48)
         		 att även om graviditet inte på något sätt kan likställas med ett sjukdomstillstånd och därigenom motivera uppsägning på samma
      sätt som en arbetsoförmåga till följd av annan orsak, såsom domstolen fastslog i domen i det ovannämnda målet Webb, är det
      ändå så att graviditeten utgör en period under vilken det kan uppkomma problem och komplikationer som tvingar en kvinna att
      stå under strikt medicinsk övervakning och i förekommande fall iaktta total vila under hela graviditeten eller en del därav.
      Dessa problem och komplikationer, som kan leda till arbetsoförmåga, hänger naturligt samman med graviditet och hör således
      till särdragen hos detta tillstånd. Den slog mot denna bakgrund fast att en uppsägning av en kvinnlig arbetstagare under graviditeten
      på grund av frånvaro till följd av arbetsoförmåga som förorsakats av detta tillstånd har ett samband med uppkomsten av risker
      som naturligt hänger samman med graviditet, och den skall således anses vara grundad på graviditeten som sådan. Uppsägningen
      kan i ett sådant fall endast röra kvinnor och utgör således direkt diskriminering på grund av kön.
         			(49)
         		
      
        61.      Domstolen har slutligen låtit skyddet för gravida kvinnor som är arbetsoförmögna till följd av graviditetsrelaterad sjukdom
      omfatta även de ekonomiska verkningarna av en sådan arbetsoförmåga. 
      
      
        62.      Således hade domstolen i domen i det ovannämnda målet Høj Pedersen m.fl. att bedöma det regelsystem som var tillämpligt i
      målet vid den nationella domstolen där det, såsom ovan angivits, föreskrevs att en gravid kvinna som var arbetsoförmögen till
      följd av en graviditetsrelaterad sjukdom inte hade rätt till ersättning från arbetsgivaren motsvarande hela lönen, utan till
      en lägre dagersättning, medan arbetstagare vid arbetsoförmåga till följd av annan sjukdom hade rätt till ersättning motsvarande
      hela lönen. Domstolens resonemang i det målet följde steg för steg resonemanget i domen i det ovannämnda målet Brown.
      
      
        63.      Domstolen anförde inledningsvis att problem och komplikationer som kan leda till arbetsoförmåga hänger naturligt samman med
      graviditet och hör således till särdragen hos detta tillstånd. Den undersökte verkningarna av tillämpningen av de i målet ifrågavarande
      bestämmelserna, och angav att varje arbetstagare i princip har rätt till bibehållen full lön vid arbetsoförmåga. Den uttalade
      därefter följande: ”Den omständigheten att en kvinna, innan barnledigheten inleds, förlorar sin fulla lön när den arbetsoförmåga
      som hon har drabbats av beror på ett sjukdomstillstånd som har samband med graviditeten, måste i allt väsentligt anses vara
      grundad på graviditeten, och således anses vara diskriminerande.” Den fastslog mot denna bakgrund att tillämpningen av sådana
      bestämmelser utgör diskriminering av kvinnliga arbetstagare, som strider mot artikel 119 i fördraget och mot direktiv 75/117.
         			(50)
         		
      
        64.      I samma mål, Høj Pedersen m.fl., var domstolen ombedd att uttala sig angående bestämmelser i nationell lagstiftning, enligt
      vilka en arbetsgivare kan ”skicka hem” en gravid kvinna från arbetet utan att betala henne full lön, när han anser att han
      inte kan få användning för henne i arbetet, trots att hon inte är arbetsoförmögen. Domstolen fastslog, efter att ha påmint
      om att kvinnor och män enligt artikel 5 i direktiv 76/207 skall åtnjuta samma arbetsvillkor, att om en sådan lagstiftning
      uteslutande berör arbetstagare av kvinnligt kön, utgör den diskriminering, som strider mot denna bestämmelse.
         			(51)
         		 Den uttalade vidare att en sådan åtgärd inte kunde motiveras med hänvisning till bestämmelserna i direktiv 92/85, enligt
      vilka en arbetsgivare får förändra arbetsvillkoren för en gravid arbetstagare. 
      
      
        65.      Jag anser således, i motsats till vad Irlands regering, Förenade kungarikets regering och nämnden har anfört, att de kriterier
      som domstolen använt vid prövningen av huruvida de i domen i det ovannämnda målet Høj Pedersen m.fl. ifrågavarande bestämmelserna
      var diskriminerande inte skiljer sig från de kriterier som tillämpats i domen i det ovannämnda målet Brown, vilket rörde anställningsförhållandets
      upprätthållande. Domstolen har enligt min mening på intet sätt angivit att skyddet för gravida kvinnor skulle vara mindre
      omfattande när det gäller de ekonomiska verkningarna av frånvaro till följd av graviditetsrelaterad sjukdom. Domstolen har
      i båda fallen tagit till utgångspunkt för sitt resonemang att graviditeten och de komplikationer som kan uppkomma under denna
      endast kan drabba kvinnliga arbetstagare. Den har därav dragit slutsatsen att ogynnsam behandling till följd av graviditeten
      eller sjukdom som beror på denna skall anses utgöra diskriminering på grund av kön. 
      
      
        66.      Domstolen har i domen i det ovannämnda målet Høj Pedersen m.fl. inte, vilket Irlands regering, Förenade kungarikets regering
      och nämnden synes anse, fastslagit att graviditetsrelaterad sjukdom hos en gravid kvinna på alla sätt skall behandlas som
      vilken annan sjukdom som helst när de ifrågavarande bestämmelserna gäller ersättning vid arbetsoförmåga, oberoende av konsekvenserna
      av en sådan tillämpning. Jag har ovan visat att domstolen tvärtom inlett med att undersöka de omtvistade bestämmelsernas innehåll
      och dess konsekvenser för gravida kvinnor, och därvid tillämpat samma metod för bedömningen som i frågor om anställning eller
      uppsägning. Domstolen har därefter konstaterat att bestämmelserna medför en ogynnsam behandling av kvinnor som grundas specifikt
      på graviditeten, och dragit slutsatsen att bestämmelserna varit diskriminerande. Slutsatsen i domen i det ovannämnda målet Høj Pedersen m.fl.
      att kvinnor som är arbetsoförmögna till följd av en graviditetsrelaterad sjukdom skall ha rätt till samma ersättning som arbetstagare
      som är arbetsoförmögna till följd av annan sjukdom, måste således förstås i sitt sammanhang och tolkas med hänsyn till det
      eftersträvade ändamålet, som var att undanröja den diskriminering som de där omtvistade bestämmelserna medförde. 
      
      
        67.      Såsom Margaret McKenna anfört syftar nämligen inte de gemenskapsrättsliga bestämmelserna om likabehandling till att uppnå
      en formell likabehandling, utan en materiell sådan.
         			(52)
         		 För att detta syfte skall uppnås krävs det således att de praktiska konsekvenserna av tillämpningen av de i målet vid den
      nationella domstolen aktuella bestämmelserna beaktas. Med detta synsätt som domstolen anlagt i ovan nämnd rättspraxis framgår
      det att nämndens sjuklönebestämmelser är diskriminerande. Det likställande av arbetsoförmåga till följd av graviditetsrelaterad
      sjukdom med arbetsoförmåga till följd av annan sjukdom som gjorts i nämndens sjuklönebestämmelser medför således att frånvaro
      vid arbetsoförmåga till följd av graviditetsrelaterad sjukdom beaktas vid fastställandet av gravida arbetstagares rätt till
      sjukfrånvaro med lön. Detta utgör en ogynnsam behandling som endast drabbar kvinnor, eftersom endast de kan bli arbetsoförmögna
      av detta skäl. Eftersom nämndens bestämmelser på detta sätt medför en ogynnsam behandling av kvinnor i fråga om arbetsvillkor,
      som är grundad på kön, skall de anses utgöra en direkt diskriminering i strid med bestämmelserna i artiklarna 2.1 och 5.1
      i direktiv 76/207.
      
      
        68.      I motsats till vad den nationella domstolen förefaller anse, och vad Irlands regering, Förenade kungarikets regering och nämnden
      hävdat, motsäger den särskilda situation som barnlediga arbetstagare befinner sig i, såsom den framgår av rättspraxis och
      av direktiv 92/85, inte den bedömning jag gjort. Visserligen har domstolen i domen i det ovannämnda målet Gillespie m.fl.
      fastslagit att en gravid kvinna som är barnledig inte är i samma situation som en arbetstagare som faktiskt utför arbete,
      på så sätt att hon inte med stöd av artikel 141.1 och 141.2 EG samt direktiv 75/117 kan göra anspråk på att erhålla hela den
      lön hon skulle ha haft om hon arbetat.
         			(53)
         		 Domstolen har vidare slagit fast att enligt artikel 11 i direktiv 92/85 har en arbetstagare under barnledigheten inte rätt
      till hela sin lön, utan till en ersättning som inte får vara lägre än den hon skulle haft vid frånvaro från arbetet på grund
      av sitt hälsotillstånd.
         			(54)
         		
      
        69.      Denna rättspraxis och bestämmelserna i direktiv 92/85 rör emellertid endast den speciella situation som en barnledig arbetstagare
      befinner sig i.
         			(55)
         		 Enligt min mening kan inte denna rättspraxis och dessa bestämmelser motivera att ogynnsamma åtgärder till följd av graviditet
      vidtas innan barnledigheten inletts. 
      
      
        70.      Irlands regering och Förenade kungarikets regering har anfört två ytterligare skäl till varför de ifrågavarande bestämmelserna
      inte skall anses vara diskriminerande. Det första grundas på de ekonomiska konsekvenserna en sådan tolkning skulle medföra
      för arbetsgivarna, och det andra på praktiska svårigheter att upprätthålla en sådan tolkning. Enligt min mening kan båda dessa
      skäl avfärdas. 
      
      
        71.      När det gäller den ekonomiska börda som arbetsgivarna skulle drabbas av om denna diskriminering skulle upphöra, påminner jag
      om att detta skäl ofta åberopats för att motivera ogynnsam behandling av gravida kvinnor. Som ovan visats har domstolen alltid
      avfärdat detta skäl. Den har i fast rättspraxis slagit fast att ekonomiska nackdelar inte kan motivera en direkt diskriminering
      på grund av kön. I domen i det ovannämnda målet Busch slog domstolen fast att ekonomiska nackdelar inte kan rättfärdiga direkt
      diskriminering på grund av kön.
         			(56)
         		 Det föreligger inte några skäl att i förevarande mål frångå denna rättspraxis. Irlands regering och Förenade kungarikets
      regering har inte anfört några omständigheter som skulle göra det möjligt att uppskatta omfattningen av de av dem åberopade
      ekonomiska verkningarna. Det skall vidare framhållas att enligt nuvarande rättspraxis är dessa ekonomiska verkningar begränsade
      till graviditeten och upphör vid barnledighetens början, eftersom sjukdomar som uppkommer efter barnledigheten enligt den
      distinktion som domstolen angav i domen i det ovannämnda målet Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund, och som senare bekräftats,
         			(57)
         		 skall behandlas på samma sätt, utan att det görs en åtskillnad mellan graviditetsrelaterad sjukdom och andra sjukdomar.
         			(58)
         		 Jag anser således att ekonomiska nackdelar till följd av att denna diskriminering upphör inte kan motivera dess upprätthållande.
      
      
        72.      När det sedan gäller de praktiska svårigheterna att fastställa huruvida en arbetsoförmåga beror på graviditetsrelaterad sjukdom
      är inte heller detta skäl nytt. Domstolen har gjort en uttrycklig distinktion av detta slag i domen i det ovannämnda målet Høj
      Pedersen m.fl., där den slog fast att när den löneminskning som en gravid arbetstagare som var frånvarande från arbetet innan
      hennes barnledighet inleddes inte orsakats av ett sjukdomstillstånd eller särskild risk för fostret som gett upphov till en
      arbetsoförmåga som visats genom läkarintyg, utan på grund av antingen allmänna graviditetsbesvär eller mot bakgrund av endast
      en medicinsk rekommendation, utan att det i något av dessa två fall är fråga om arbetsoförmåga, skulle denna inte anses orsakad
      av graviditeten, utan av att hon valt att inte arbeta.
         			(59)
         		 Jag bestrider inte att denna distinktion kan vara svår att upprätthålla i vissa fall, eller att den ibland kan ge upphov
      till missbruk. I förevarande mål har emellertid inte anförts några detaljerade omständigheter som visar att upprätthållandet
      av denna distinktion skulle ge upphov till allvarliga problem i medlemsstaterna. Även denna invändning skall således lämnas
      utan avseende. 
      
      
        73.      Jag föreslår således att domstolen skall besvara den andra tolkningsfrågan så, att direktiv 76/207 utgör hinder för sjuklönebestämmelser
      enligt vilka arbetstagare som lider av graviditetsrelaterade sjukdomar och arbetstagare som lider av annan sjukdom jämställs,
      på så sätt att frånvaro på grund av arbetsoförmåga till följd av graviditetsrelaterad sjukdom som uppkommer under graviditeten
      beaktas vid fastställandet av rätten till sjukfrånvaro med lön. 
      
      
       C –  Konsekvenser av denna diskriminering 
      
        74.      Den nationella domstolen har ställt den tredje tolkningsfrågan för att få klarhet i huruvida direktiv 76/207 medför ett krav
      på en arbetsgivare såsom nämnden att införa särskilda bestämmelser som gäller vid frånvaro från arbetet på grund av arbetsoförmåga
      till följd av graviditetsrelaterad sjukdom som uppkommer under graviditeten. 
      
      
        75.      Svaret på denna fråga föranleder inte någon mer omfattande utredning. Artikel 5 i direktiv 76/207 förpliktar medlemsstaterna
      att vidta nödvändiga åtgärder för att bestämmelser som strider mot likabehandlingsprincipen och som ingår i kollektivavtal,
      individuella anställningsavtal, interna bestämmelser i företag eller i bestämmelser som reglerar all självständig yrkesverksamhet
      skall eller får förklaras ogiltiga eller får ändras. Det ankommer vidare på alla myndigheter i en medlemsstat att inom ramen
      för dess befogenheter säkerställa iakttagandet av gemenskapsrätten.
         			(60)
         		 Det ankommer följaktligen på behöriga nationella myndigheter att vidta de åtgärder som behövs för att diskrimineringen i
      förevarande mål skall upphöra, genom att ändra de ifrågavarande sjuklönebestämmelserna på lämpligt sätt. Den nationella domstolen
      har inte begärt att domstolen skall precisera vilka åtgärder som krävs, och enligt min mening ankommer det heller inte på
      domstolen att göra det. 
      
       
      V –  Förslag till avgörande 
      
        76.      Mot denna bakgrund föreslår jag att domstolen skall besvara de frågor som Labour Court ställt enligt följande: 
      
      1)
         Sjuklönebestämmelser enligt vilka arbetstagare som lider av graviditetsrelaterade sjukdomar och arbetstagare som lider av
            annan sjukdom jämställs, på så sätt att frånvaro på grund av arbetsoförmåga till följd av graviditetsrelaterad sjukdom som
            uppkommer under graviditeten beaktas vid fastställandet av rätten till sjukfrånvaro med lön, omfattas av tillämpningsområdet
            för rådets direktiv 76/207/EEG av den 9 februari 1976 om genomförandet av principen om likabehandling av kvinnor och män i
            fråga om tillgång till anställning, yrkesutbildning och befordran samt arbetsvillkor, och inte av tillämpningsområdet för
            artikel 141.1 och 141.2 EG samt rådets direktiv 75/117/EEG av den 10 februari 1975 om tillnärmningen av medlemsstaternas lagar
            om tillämpningen av principen om lika lön för kvinnor och män. 
         
      
      
      2)
         Direktiv 76/207 utgör hinder för sådana bestämmelser.
      
      
      3)
         Det ankommer på de behöriga nationella myndigheterna att vidta alla nödvändiga åtgärder för att den diskriminering som sådana
            bestämmelser medför skall upphöra. 
         
      
      
      
       1 –
         
         Originalspråk: franska.
      
      2 –
         
         Direktiv 75/117/EEG av den 10 februari 1975 om tillnärmningen av medlemsstaternas lagar om tillämpningen av principen om lika
            lön för kvinnor och män (EGT L 45, s. 19; svensk specialutgåva, område 5, volym 1, s. 78).
            
         
      
      3 –
         
         Direktiv 76/207/EEG av den 9 februari 1976 om genomförandet av principen om likabehandling av kvinnor och män i fråga om tillgång
            till anställning, yrkesutbildning och befordran samt arbetsvillkor (EGT L 39, s. 40; svensk specialutgåva, område 5, volym
            1, s. 191).
            
         
      
      4 –
         
         Direktiv 92/85/EEG av den 19 oktober 1992 om åtgärder för att förbättra säkerhet och hälsa på arbetsplatsen för arbetstagare
            som är gravida, nyligen har fött barn eller ammar (tionde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (EGT L 348,
            p. 1; svensk specialutgåva, område 5, volym 6, s. 3). 
            
         
      
      5 –
         
         Hälsonämnden i nordvästra Irland, vilken inrättats av staten för att utföra vissa lagstadgade uppgifter för statens räkning
            (nedan kallad nämnden).
            
         
      
      6 –
         
         Artikel 4.3 c i bestämmelserna.
            
         
      
      7 –
         
         Artikel 4.3 n i de allmänna villkoren för sjuklönebestämmelserna har följande lydelse: ”It should be noted that sickness as
            a result of a maternity-related illness prior to the granting of 14 weeks maternity leave fall to be considered under the
            Board's sick leave policy.”
            
         
      
      8 –
         
         Punkt 12 i begäran om förhandsavgörande.
            
         
      
      9 –
         
         I begäran om förhandsavgörande har i punkt 5 angivits den 6 juli 2000 och i punkt 12 den 16 juli 2000. Det förefaller mot
            bakgrund av Equality Officers beslut, som återgivits i bilaga 2 i begäran om förhandsavgörande, som om den 6 juli 2000 är
            korrekt datum. I alla händelser saknar denna osäkerhet, med avseende på från vilket datum som sökanden i målet vid den nationella
            domstolen fått sin lön halverad, betydelse för besvarandet av de frågor som ställts av Labour Court.
            
         
      
      10 –
         
         Dom av den 19 november  1998 i mål C-66/96, Høj Pedersen m.fl. (REG 1998, s. I-7327).
            
         
      
      11 –
         
         Dom av den 14 juli 1994 i mål C‑32/93, Webb (REG 1994, s. I-3567; svensk specialutgåva, volym 16, s. 35).
            
         
      
      12 –
         
         Dom av den 30 juni 1998 i mål C‑394/96, Brown (REG 1998, s. I-4185.)
            
         
      
      13 –
         
         Dom av den 13 juli 1989 i mål 171/88, Rinner-Kühn (REG 1989, s. 2743).
            
         
      
      14 –
         
         Dom av den 7 februari 1991 i mål C-184/89, Nimz (REG 1991, s. I-297).
            
         
      
      15 –
         
         Dom av den 2 oktober 1997 i mål C-1/95, Gerster (REG 1997, s. I-5253).
            
         
      
      16 –
         
         Dom av den 13 februari 1996 i mål C-342/93, Gillespiel (REG 1996, s. I-475).
            
         
      
      17 –
         
         Domarna i de ovannämnda målen Rinner-Kühn och Høj Pedersen m.fl.
            
         
      
      18 –
         
         Direktiv 2002/73/EG av den 23 september 2002 om ändring av direktiv 76/207 (EGT L 269, s. 15).
            
         
      
      19 –
         
         Se andra skälet i ingressen till direktiv 76/207 och domen i det ovannämnda målet Gillespie m.fl.
            
         
      
      20 –
         
         Se när det gäller arbetsvillkor domen i det ovannämnda målet Brown, punkt 30, och angående lön dom av den 30 mars 2004 i mål
            C-147/02, Alabaster (REG 2004, s. I-0000), punkt 45. 
            
         
      
      21 –
         
         Tolfte skälet.
            
         
      
      22 –
         
         Det huvudsakliga syftet med direktiv 75/117 är att underlätta den konkreta tillämpningen av principen om lika lön för kvinnor
            och män i artikel 141.1 och 141.2 EG. Det påverkar således varken innehållet i eller omfattningen av denna princip (dom av
            den 3 december 1987 i mål 192/85, Newstead, REG 1987, s. 4753, punkt 20, och i det ovannämnda målet Høj Pedersen m.fl., punkt
            29).
            
         
      
      23 –
         
         Dom av den 12 juli 1990 i mål C-188/89, Foster m.fl. (REG 1990, s. I-3313, svensk specialutgåva, volym 10, s. 479), punkt
            21, av den 9 februari 1999 i mål C-167/97, Seymour-Smith och Perez (REG 1999, s. I-623), punkt 40, och av den 20 mars 2003
            i mål C-187/00, Kutz-Bauer (REG 2003, s. I-2741), punkt 71. Den nationella domstolen har i förevarande mål angett att Margaret
            McKenna i målet mot nämnden får göra gällande klara och ovillkorliga bestämmelser i direktiv 76/207, eftersom den är ett organ
            som kan hänföras till staten och förutsättningarna för ”vertikal direkt effekt” av bestämmelserna i detta direktiv således
            är uppfyllda (punkt 21 i begäran om förhandsavgörande).
            
         
      
      24 –
         
         Se, bland annat, dom av den 26 februari 1986 i mål 152/84, Marshall (REG 1986, s. 723, svensk specialutgåva, volym 8. s 457),
            punkt 48, av den 14 juli 1994 i mål C-91/92, Faccini Dori (REG 1994, s. I‑3325, svensk specialutgåva, volym 16, s. 1), punkt
            20, av den 7 januari 2004 i mål C-201/02, Wells (REG 2004, s. I-0000), punkt 56, och av den 5 oktober 2004 i de förenade målen
            C-397/01–C-403/01, Pfeiffer m.fl. (REG 2004, s. I-0000), punkt 108.
            
         
      
      25 –
         
         Domstolens dom av den 8 april 1976 i mål 43/75, Defrenne (REG 1976, s. 455, svensk specialutgåva, volym 3, s. 59), punkt 40.
            
         
      
      26 –
         
         Detta innebär emellertid inte att dess innehåll saknar rättsverkningar i ett mål mellan enskilda. Såsom domstolen erinrat
            om i domen i det ovannämnda målet Pfeiffer m.fl. (punkterna 114 –116), ankommer det på de nationella domstolarna att i ett
            sådant mål i möjligaste mån tolka den nationella rätten mot bakgrund av lydelsen hos och syftet med direktivet, för att på
            så sätt uppnå det resultat som eftersträvas genom detta. 
            
         
      
      27 –
         
         Se, exempelvis, dom av den 16 februari 1982 i mål 19/81, Burton (REG 1982, s. 555), punkt 8, av den 17 maj 1990 i mål C-262/88,
            Barber (REG 1990, s. I-1889, svensk specialutgåva, volym 10, s. 407), punkt 10, domen i det ovannämnda målet Nimz, point 8,
            av den 19 mars 2002 i mål C-476/97, Lommers (REG 2002, s. I‑2891), punkterna 26–29, och av den 11 september 2003 i mål C-77/02,
            Steinicke (REG 2003, s. I‑9027), punkt 48.
            
         
      
      28 –
         
         Det har sålunda fastslagits att det utgör arbetsvillkor till exempel när barnledighetens början fastställts, (dom av den 27
            oktober 1998 i mål C-411/96, Boyle m.fl., REG 1998, s. I-6401, punkt 47), när målet rört varje arbetstagares rätt att årligen
            erhålla skriftliga betygsrapporter (dom av den 30 april 1998 i mål C-136/95, Thibault, REG 1998, s. I-2011, punkt 27), när
            arbetsgivaren tillhandahållit arbetstagarna barnomsorgsplatser på eller utanför arbetsplatsen (domen i det ovannämnda målet
            Lommers, punkt 26), när målet rört villkoren för att en arbetstagare som varit föräldraledig i utbildningssyfte skall återvända
            till arbetet (dom av den 27 februari 2003 i mål C-320/01, Busch, REG 2003, s. I-2041, punkt 38), deltidsarbete i syfte att
            underlätta för arbetstagare som uppnått en viss ålder att anpassa sig till ett aktivt liv efter pensioneringen (domarna i
            de ovannämnda målen Kutz-Bauer, punkt 45, och Steinicke, punkterna 49 och 50), eller fastställandet av under vilken tid den
            årliga semestern skall tas ut (dom av den 18 mars 2004 i mål C-324/01, Merino Gómez, REG 2004, s. I-0000, punkt 36).
            
         
      
      29 –
         
         Domarna i de ovannämnda målen Rinner-Kühn, punkt 7, och Høj Pedersen m.fl., punkt 32.
            
         
      
      30 –
         
         Artiklarna 117–120 i EG-fördraget har ersatts av artiklarna 136 EG–143 EG. 
            
         
      
      31 –
         
         Dom av den 15 juni 1978 i mål 149/77, Defrenne III (REG 1977, s. 1365, svensk specialutgåva, volym 4, s. 127) punkterna 19–21,
            och av den 30 mars 2000 i mål C-236/98, JämO (REG 2000, s. I-2189), punkt 59. Domen i det ovannämnda målet Lommers (punkt
            28) och i det ovannämnda målet Steinicke (punkt 51).
            
         
      
      32 –
         
         Punkterna 20 och 21 i domen.
            
         
      
      33 –
         
         Jag vill här endast erinra om att den likabehandling av män och kvinnor som ursprungligen endast föreskrevs beträffande lön
            i artikel 119 i fördraget har utvidgats vid ett flertal tillfällen, bland annat genom direktiv 76/207, till olika områden
            som berör arbetsförhållanden och social trygghet. Den upphöjdes genom Amsterdamfördraget till en grundläggande princip som
            skall iakttas vid all gemenskapens verksamhet (se artiklarna 2 EG och 3.2 EG).
            
         
      
      34 –
         
         Omständigheterna i förevarande mål är således annorlunda än de i det ovannämnda målet Seymour-Smith och Perez. I det målet
            rörde det sig om nationella bestämmelser enligt vilka arbetstagaren vid otillåten uppsägning hade rätt att återfå sitt arbete
            eller, om det inte var möjligt, skadestånd för otillåten uppsägning. I dessa bestämmelser föreskrevs vidare att en arbetstagare
            som inte varit kontinuerligt anställd under minst två år innan uppsägningen verkställdes inte hade någon sådan rätt. Domstolen
            slog i plenum fast att de villkor som avgör om en arbetstagare har rätt att vid ogrundad uppsägning utverka skadestånd följer
            av artikel 119 i fördraget. De villkor som avgör om en arbetstagare har rätt att vid ogrundad uppsägning utverka återinsättning
            eller återanställning följer däremot av direktiv 76/207 (punkt 41 i domen). I det målet var det således möjligt att fastslå
            att det fanns två skilda regler, varav den ena rörde villkoren för att återfå arbetet, och den andra rörde villkoren för att
            erhålla skadestånd. Dessutom var konsekvenserna av tillämpningen av den andra bestämmelsen om rätten till skadestånd direkt
            och automatisk.
            
         
      
      35 –
         
         Se, för ett liknande resonemang, domarna i de ovannämnda målen Gillespie m.fl. (punkt 24) och Gerster (punkt 24) samt dom
            av den 13 juli 2000 i mål C‑166/99, Defreyn (REG 2000, s. I‑6155), punkt 36.
            
         
      
      36 –
         
         120 i EG-fördraget har ersatts av artiklarna 136 EG–143 EG.
            
         
      
      37 –
         
         Tolfte skälet.
            
         
      
      38 –
         
         Se, för ett liknande resonemang, domen i de ovannämnda målen Webb (punkterna 20–22) och Brown (punkterna 17 och 18).
            
         
      
      39 –
         
         Dom av den 8 november 1990 i mål 177/88, Dekker (REG 1988, s. I-3941; svensk specialutgåva, volym 10, s. 555), punkt 12, och
            av den 3 februari 2000 i mål C-207/98, Mahlburg (REG 2000, s. I-549), punkt 20
            
         
      
      40 –
         
         I domen i det ovannämnda målet Dekker hade arbetsgivaren nekat en gravid kvinna anställning på grund av hennes tillstånd av
            det skälet att arbetsgivaren inte skulle komma att få någon ersättning för de dagersättningar han skulle komma att bli skyldig
            att betala till henne under hennes barnledighet och att han likväl skulle komma att bli tvungen att anställa en vikarie under
            ledigheten. 
            
         
      
      41 –
         
         Domen i det ovannämnda målet Mahlburg, punkt 29.
            
         
      
      42 –
         
         Ibidem, punkt 27. Silke-Karin Mahlburg, som innehade en tidsbegränsad anställning som sjuksköterska, sökte två tjänster med
            omedelbart tillträde inom kirurgsektionens operationsavdelning. Hon var vid ansökningstillfället gravid. Hennes arbetsgivare
            beslutade att hon inte skulle få någon av dessa tjänster eftersom bestämmelserna i Mutterschutzgesetz (tysk lag om skydd för
            mödrar) uttryckligen förbjuder arbetsgivare att låta gravida kvinnor arbeta inom områden där de kan utsättas för farlig påverkan
            av skadliga ämnen.
            
         
      
      43 –
         
         Dom av den 5 maj 1994 i mål C-421/92, Habermann-Beltermann (REG 1994, s. I-1657).
            
         
      
      44 –
         
         Domar av den 4 oktober 2001 i mål C-438/99, Jiménez Melgar (REG 2001, s. I-6915), och C‑109/00, Tele Danmark (REG 2001, s.
            I-6993).
            
         
      
      45 –
         
         Domen i det ovannämnda målet Habermann-Beltermann. I det målet hade ett sjukvårdsbiträde som var anställd för att utföra nattvak
            sagts upp på grund av att hon var gravid och på grund av en bestämmelse i Mutterschutzgesetz enligt vilken nattarbete för
            gravida kvinnor var förbjudet. 
            
         
      
      46 –
         
         Domen i det ovannämnda målet Webb. Carole Louise Webb hade anställts för att vikariera för en anställd som var barnledig.
            Två veckor efter att hon börjat arbeta upptäckte hon att hon också var gravid. Underinstanserna ogillade hennes talan med
            motiveringen att hon inte blivit utsatt för diskriminering, eftersom hon var oförmögen att utföra den huvudsakliga arbetsuppgift
            för vilken hon blivit anställd, och en man som anställts i samma syfte som varit frånvarande under en jämförbar period också
            skulle ha blivit uppsagd. 
            
         
      
      47 –
         
         Ibidem, punkt 26.
            
         
      
      48 –
         
         Dom av den 29 maj 1997 i mål C‑400/95 (REG 1997, s. I-2757). I den domen slog domstolen fast att vid sidan av den barnledighet
            som har fastställts av medlemsstaterna för att göra det möjligt för kvinnliga arbetstagare att vara frånvarande under den
            period som de har svårigheter, på grund av graviditet eller förlossning, och i avsaknad av nationella bestämmelser eller i
            förekommande fall av gemenskapsrättsliga bestämmelser som säkerställer ett särskilt skydd för kvinnor, åtnjuter en kvinnlig
            arbetstagare enligt direktiv 76/207 inte något särskilt skydd mot uppsägning på grund av frånvaro till följd av sjukdom som
            orsakats av graviditet. 
            
         
      
      49 –
         
         Punkterna 22 och 24 i domen. Domstolen uttalade emellertid att i den utsträckning som frånvaron inträffar efter mammaledigheten,
            omfattas sjukdomstillstånd som har förorsakats av graviditet eller förlossning av de allmänna reglerna om sjukfrånvaro. Den
            upprepade således den distinktion som gjordes i domen av den 8 november 1990 i mål C-179/88, Handels- og Kontorfunktionærernes
            Forbund (REG 1990, s. I-3979; svensk specialutgåva, volym 10, s. 567), punkterna16 och 17. 
            
         
      
      50 –
         
         Domen i det ovannämnda målet Høj Pedersen m.fl., punkterna 33–37. 
            
         
      
      51 –
         
         Ibidem, punkterna 51–53.
            
         
      
      52 –
         
         Se, för ett liknande resonemang, domarna i de ovannämnda målen Thibault, punkt 26, Mahlburg, punkt 26 och Gómez, punkt 37.
            
         
      
      53 –
         
         Punkterna 17 och 22 i domen.
            
         
      
      54 –
         
         Det skall emellertid erinras om att dessa bestämmelser inte hindrar att medlemsstaterna har bestämmelser som ger ett mer omfattande
            skydd (artikel 1.3 i direktiv 92/85).
            
         
      
      55 –
         
         Domen i det ovannämnda målet Høj Pedersen m.fl., punkt 39.
            
         
      
      56 –
         
         Domstolen slog i domen i det ovannämnda målet Busch fast att ”det är etablerad rättspraxis att ekonomiska nackdelar [för arbetsgivaren]
            inte kan rättfärdiga diskriminering på grund av kön” (punkt 44).
            
         
      
      57 –
         
         Domen i det ovannämnda målet Brown, punkt point 26.
            
         
      
      58 –
         
         Punkt 16 i domen.
            
         
      
      59 –
         
         Punkterna 48 och 49 i domen.
            
         
      
      60 –
         
         Se, till exempel, dom av den 13 januari 2004 i mål C-453/00, Kühne & Heitz (REG 2004, s. I‑0000), punkt 20.