CELEX: 62003CC0540
Language: lt
Date: 2005-09-08
Title: Generalinės advokatės Kokott išvada, pateikta 2005 m. rugsėjo 8 d. # Europos Parlamentas prieš Europos Sąjungos Tarybą. # Imigracijos politika - Trečiųjų šalių piliečių nepilnamečių vaikų teisė į šeimos susijungimą - Direktyva 2003/86/EB - Pagrindinių teisių apsauga - Teisė į šeimos gyvenimo gerbimą - Pareiga atsižvelgti į nepilnamečio vaiko interesus. # Byla C-540/03.

GENERALINĖS ADVOKATĖS 
      JULIANE KOKOTT IŠVADA,
      pateikta 2005 m. rugsėjo 8 d.1(1)
      
      Byla C-540/03
      Europos Parlamentas
      prieš
      Europos Sąjungos Tarybą,
      palaikomą
      Vokietijos Federacinės Respublikos
      ir
      Europos Bendrijų Komisijos
      „Teisė į šeimos susijungimą – Prašymo dėl dalinio panaikinimo priimtinumas – Nepilnamečiai vaikai – Laukimo laikotarpis“I –    Įžanga
      1.        Šiuo ieškiniu Europos Parlamentas prašo panaikinti 2003 m. rugsėjo 22 d. Tarybos direktyvos 2003/86/EB dėl teisės į šeimos
         susijungimą(2) (toliau – direktyva) 4 straipsnio 1 dalies paskutinę pastraipą bei 6 dalį ir 8 straipsnį. Priešingai nei nurodo direktyvos
         pavadinimas, ji reguliuoja ne šeimos susijungimą bendrai, bet tik šeimų, kurių nariai nėra Europos Sąjungos piliečiai, teises.
         
      
      2.        Remiantis direktyva teisėtai Bendrijoje gyvenantis trečiosios šalies pilietis iš esmės turi teisę reikalauti, kad priimančioji
         šalis leistų šeimos susijungimo pagrindu prie jo prisijungti jo vaikams. Vis dėlto ginčijamos nuostatos suteikia valstybėms
         narėms galimybę esant tam tikroms sąlygoms riboti šeimos susijungimą vyresniems nei 12 metų vaikams arba vaikams nuo 15 metų
         amžiaus ir nustatyti tam tikrus laukimo laikotarpius. Parlamento nuomone, tokios nuostatos yra nesuderinamos su šeimos apsaugai
         skirtomis žmogaus teisių normomis ir vienodo požiūrio principu. 
      
      3.        Nors Parlamentas akivaizdžiai neskiria didelės reikšmės generalinių advokatų teiginiams(3), šiuo ieškiniu keliami nauji teisiniai klausimai reikalauja pateikti generalinio advokato išvadą. Šie klausimai, be kita
         ko, susiję su ieškinio priimtinumu bei su atitinkamų pagrindinių teisių ir žmogaus teisių taikymu šioje byloje. 
      
      II – Teisinis pagrindas
      A –    Bendrijos teisė
      4.        Taryba direktyvą priėmė Sutarties 63 straipsnio pirmosios pastraipos 3 punkto pagrindu. Pagal minėtą straipsnį Taryba vienbalsiai
         sprendžia dėl imigracijos politikos priemonių šiose srityse: 
      
      „a)      atvykimo ir apsigyvenimo sąlygų bei ilgalaikių vizų ir leidimų gyventi, taip pat leidimų šeimoms susijungti išdavimo valstybėse
         narėse tvarkos; 
      
      b)       <...>“
      5.        Šiuo atveju taip pat svarbi yra ir Sutarties 63 straipsnio antroji pastraipa, kuri numato: 
      
      „Pagal 3 ir 4 punktus Tarybos nustatytos priemonės neužkerta kelio jokiai valstybei narei atitinkamose srityse išlaikyti arba
         nustatyti nacionalinių nuostatų, suderinamų su šia Sutartimi ir tarptautiniais susitarimais.“
      
      6.        Direktyvos antra konstatuojamoji dalis aiškiai pabrėžia šeimos apsaugą, išplaukiančią iš tarptautinių sutarčių ir ypač pagrindinių
         teisių: 
      
      „Laikantis daugelyje tarptautinės teisės dokumentų įrašyto įsipareigojimo saugoti šeimą ir gerbti šeimos gyvenimą, turėtų
         būti imamasi priemonių dėl šeimos susijungimo. Ši direktyva gerbia pagrindines teises ir laikosi principų, pripažintų, visų
         pirma, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 8 straipsnyje bei Europos Sąjungos pagrindinių teisių
         chartijoje.“
      
      7.        Primintina, kad 2000 m. Nicoje paskelbtos Pagrindinių teisių chartijos (OL C 364, p. 1) 7 straipsnis (2004 m. spalio 29 d.
         pasirašytos Sutarties dėl konstitucijos Europai II-67 straipsnis) numato, jog kiekvienas asmuo turi teisę, kad būtų gerbiamas
         jo privatus ir šeimos gyvenimas, būsto neliečiamybė ir komunikacijos slaptumas. 
      
      8.        Direktyvos penkta konstatuojamoji dalis numato: 
      
      „Valstybės narės turėtų įgyvendinti šios direktyvos nuostatas vengdamos diskriminacijos dėl lyties, rasės, odos spalvos, etninės
         ar socialinės kilmės, genetinių ypatybių, kalbos, religijos ar tikėjimo, politinių ir kitų pažiūrų, priklausymo nacionalinėms
         mažumoms, turto, prigimties, negalių, amžiaus ar lytinės orientacijos.“ 
      
      9.        Tokiu būdu Bendrijos įstatymų leidėjas primena apie specifinius diskriminacijos uždraudimus, išdėstytus Pagrindinių teisių
         chartijos 21 straipsnyje (Sutarties dėl konstitucijos Europai II‑81 straipsnis). 
      
      10.      Pagal 3 straipsnio 4 dalies b punktą ši direktyva neturi įtakos palankesnėms nuostatoms, numatytoms 1961 m. spalio 18 d. Europos
         socialinėje chartijoje(4), pakeistoje 1996 m. gegužės 3 d. Europos socialinėje chartijoje(5) ir 1977 m. lapkričio 24 d. Europos konvencijoje dėl darbuotojų migrantų teisinio statuso(6). 
      
      11.      Direktyvos 4 straipsnio 1 dalis iš esmės numato, kad valstybės narės leidžia atvykti ir gyventi sutuoktiniui bei vaikams.
         Tačiau šio punkto paskutinė pastraipa leidžia valstybėms narėms tais atvejais, kai vaikas yra vyresnis kaip 12 metų, nustatyti
         papildomas sąlygas dėl šeimos susijungimo. 
      
      „Nukrypstant nuo pirmesnių nuostatų, tais atvejais, kai vaikas yra vyresnis kaip 12 metų ir atvyksta savarankiškai, ne kartu
         su kitais savo šeimos nariais, valstybė narė, prieš leisdama atvykti ir gyventi pagal šią direktyvą, gali patikrinti, ar jis
         arba ji atitinka integracijos sąlygą, nustatytą jos galiojančiuose teisės aktuose šios direktyvos įgyvendinimo dieną.“
      
      12.      Direktyvos dvylikta konstatuojamoji dalis numato: 
      
      „Galimybė riboti teisę į šeimos susijungimą vaikams, vyresniems kaip 12 metų amžiaus, kurių pagrindinė gyvenamoji vieta nesutampa
         su globėjo, skirta parodyti vaikų gebėjimą integruotis ankstyvaisiais gyvenimo metais ir turi užtikrinti, kad jie įgytų reikalingą
         išsilavinimą ir kalbos įgūdžius mokykloje.“
      
      13.      Remiantis direktyvos 4 straipsnio 6 dalimi teisė į šeimos susijungimą yra iš viso netaikoma, jeigu prašymas dėl šeimos susijungimo
         su vaiku pateikiamas šiam vaikui sukakus 15 metų.
      
      „Nukrypstant nuo pirmesnių nuostatų, valstybės narės gali reikalauti, kad prašymai dėl šeimos susijungimo su nepilnamečiais
         vaikais turi būti pateikiami iki tol, kol jiems nesukako 15 metų, kaip numatyta šios direktyvos įgyvendinimo dieną jos galiojančiuose
         teisės aktuose. Jei prašymas yra pateikiamas sukakus 15 metų, valstybės narės, kurios nusprendžia taikyti šią leidžiančią
         nukrypti nuostatą, leidžia tokiems vaikams atvykti ir gyventi ne šeimos susijungimo pagrindais.“
      
      14.      Direktyvos 8 straipsnis leidžia nustatyti laukimo laikotarpius: 
      
      „Valstybės narės gali reikalauti, kad globėjas iki savo šeimos narių prisijungimo prie jo ar jos būtų teisėtai išbuvęs jų
         teritorijoje ne ilgiau kaip dvejus metus. 
      
      Nukrypstant nuo šios nuostatos, tais atvejais, kai kurios nors valstybės narės su šeimos susijungimu susijusiais teisės aktais,
         galiojančiais šios direktyvos priėmimo dieną, atsižvelgiama į tos valstybės narės pajėgumą priimti, ta valstybė narė gali
         numatyti ne ilgesnį kaip trejų metų laukimo laikotarpį nuo prašymo dėl šeimos susijungimo pateikimo iki leidimo gyventi šeimos
         nariams išdavimo.“
      
      15.      Direktyvoje yra įvairių nuostatų, leidžiančių atsižvelgti į kiekvienam atvejui būdingas aplinkybes. 
      
      16.      Remiantis direktyvos 5 straipsnio 5 dalimi reikia atsižvelgti į vaiko interesus.
      
      „Nagrinėdamos prašymą, valstybės narės deramai atsižvelgia į nepilnamečių vaikų geriausius interesus.“
      Ši nuostata Komisijos pasiūlyme(7) dar aiškiai rėmėsi ir Vaiko teisių konvencija(8). 
      
      17.      17 straipsnis numato visus potencialiai susijusius asmenis: 
      
      „Valstybės narės, atmesdamos prašymą, panaikindamos ar atsisakydamos atnaujinti leidimą gyventi arba spręsdamos klausimą dėl
         globėjo ar jo šeimos nario išsiuntimo, deramai atsižvelgia į asmens šeimos santykių pobūdį ir tvirtumą, jo gyvenimo valstybėje
         narėje trukmę, šeimos, kultūrinių ir socialinių ryšių su jo ar jos kilmės šalimi buvimą.“ 
      
      B –    Tarptautinė viešoji teisė
      1.      Europos sutartys
      18.      Teisė į šeimos gyvenimo apsaugą iš esmės kyla iš Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, pasirašytos
         1950 m. lapkričio 4 d. Romoje (toliau – EŽTK), 8 straipsnio: 
      
      „1.      Kiekvienas turi teisę į tai, kad būtų gerbiamas jo privatus ir šeimos gyvenimas, būsto neliečiamybė ir susirašinėjimo slaptumas.
         
      
      2.      Valstybės institucijos neturi teisės apriboti naudojimosi šiomis teisėmis, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus ir kai tai
         būtina demokratinėje visuomenėje valstybės saugumo, visuomenės apsaugos ar šalies ekonominės gerovės interesams siekiant užkirsti
         kelią viešosios tvarkos pažeidimams ar nusikaltimams, taip pat būtina žmonių sveikatai ar moralei arba kitų asmenų teisėms
         ir laisvėms apsaugoti.“ 
      
      19.      Diskriminacijos uždraudimas yra įtvirtintas EŽTK 14 straipsnyje: 
      
      „Naudojimasis šioje Konvencijoje pripažintomis teisėmis ir laisvėmis yra užtikrinamas be jokios diskriminacijos dėl asmens
         lyties, rasės, odos spalvos, kalbos, religijos, politinių ar kitokių pažiūrų, tautinės ar socialinės kilmės, priklausymo tautinei
         mažumai, nuosavybės, gimimo ar kitais pagrindais.“ 
      
      20.      Šeimos susijungimo nuostatos taip pat yra numatytos Europos socialinėje chartijoje(9). Pagal I dalies 19 punktą darbuotojai migrantai, kurie yra vienos iš Šalių piliečiai, ir jų šeimos turi teisę į apsaugą ir
         paramą kiekvienos kitos Šalies teritorijoje. 19 straipsnis konkretina minėtą teisę, kiek tai susiję su šeimos susijungimu,
         taip:
      
      „Siekdamos užtikrinti, kad būtų veiksmingai įgyvendinta darbuotojų migrantų ir jų šeimų teisė į apsaugą ir paramą kiekvienos
         kitos Šalies teritorijoje, Šalys įsipareigoja: 
      
      <...> 
      6.      Kiek įmanoma padėti susijungti darbuotojo užsieniečio, kuriam leista įsikurti toje teritorijoje, šeimai; 
      <...>“(10)
      
      21.      Pagal 38 straipsnį Chartijos sudėtine dalimi esantis priedas numato, jog sąvoka „darbuotojo užsieniečio šeima“ yra suprantama
         taip, kad ji reiškia bent to darbuotojo žmoną ir jo išlaikomus vaikus iki 21 metų amžiaus. 1996 m. gegužės 3 d. naujoje Europos
         socialinės chartijos redakcijoje(11), kurios 19 straipsnio 6 dalis liko nepakeista, priedas buvo pakeistas taip, jog taikant šią nuostatą sąvoka „darbuotojo užsieniečio
         šeima“ yra suprantama bent jau kaip darbuotojo sutuoktinis ir nevedę vaikai, kai šie priimančiojoje valstybėje laikomi nepilnamečiais
         ir yra darbuotojo migranto išlaikomi. 
      
      22.      Europos Taryba taip pat priėmė Europos konvenciją dėl darbuotojų migrantų teisinio statuso(12). Šeimos susijungimą reglamentuoja 12 straipsnis. Minėto straipsnio 1 dalis numato: 
      
      „Darbuotojo migranto, kuris teisėtai dirba Susitariančiosios Šalies teritorijoje, sutuoktiniui ir jo išlaikomiems nevedusiems
         vaikams tol, kol pagal atitinkamus priimančiosios valstybės teisės aktus jie laikomi nepilnamečiais, laikantis tokių pačių
         sąlygų, kurios šioje konvencijoje numatytos darbuotojams migrantams priimti ir pagal nacionalinės teisės aktus ar tarptautinius
         susitarimus nustatytą tvarką leidimui išduoti, leidžiama prisijungti prie Susitariančiosios Šalies teritorijoje gyvenančio
         darbuotojo migranto, jeigu pastarasis gali suteikti šeimai gyvenamąjį plotą, kuris regione, kuriame jis dirba, yra laikomos
         tinkamu vietiniam darbuotojui. Kiekviena Susitariančioji Šalis gali nustatyti maksimalų dvylikos mėnesių laukimo laikotarpį,
         per kurį bus išduotas leidimas.“
      
      23.      Pagal 1 straipsnyje pateikiamą sąvoką tik Susitariančiųjų Šalių piliečiai yra „darbuotojai migrantai“ konvencijos prasme.
         
      
      2.      Tarptautiniai susitarimai
      24.      1966 m. gruodžio 19 d. Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto(13) 17 straipsnis, panašiai kaip ir EŽTK 8 straipsnis, užtikrina: 
      
      „1.      Niekas neturi patirti savavališko ar neteisėto kišimosi į jo asmeninį ir šeimyninį gyvenimą, jo būsto neliečiamybę, susirašinėjimo
         slaptumą, neteisėto kėsinimosi į jo garbę ir orumą. 
      
      2.      Kiekvienas asmuo turi teisę į įstatymo apsaugą nuo tokio kišimosi arba tokių pasikėsinimų.“ 
      25.      Minėto pakto 23 straipsnio 1 dalis numato: 
      
      „Šeima yra natūrali ir pagrindinė visuomenės ląstelė ir ji turi teisę į visuomenės ir valstybės apsaugą.“
      26.      Papildomai reikia paminėti šio pakto 24 straipsnio 1 dalį: 
      
      „Kiekvienas vaikas be jokios diskriminacijos dėl rasės, odos spalvos, lyties, kalbos, religijos, tautinės ar socialinės kilmės,
         turtinės padėties ar jo gimimo turi teisę į tokias apsaugos priemones, kurių reikia jam, kaip nepilnamečiui, ir kurias turi
         teikti šeima, visuomenė ir valstybė.“ 
      
      27.      Vaiko teisių konvencijoje(14) taip pat yra numatytos normos dėl šeimos susijungimo. 9 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas pagrindinis principas, pagal kurį
         vaikas negali būti atskirtas nuo tėvų prieš jų norą. Tuo remiantis 10 straipsnio 1 dalyje yra reikalaujama: 
      
      „Vadovaudamosi valstybių dalyvių 9 straipsnio 1 dalyje nurodyta pareiga, vaiko ar jų tėvų pareiškimus dėl įvažiavimo į valstybę
         dalyvę arba išvykimo iš jos, kad šeima galėtų susijungti, valstybės dalyvės turi svarstyti palankiai nusiteikusios, humaniškai
         ir kruopščiai.“ (Pataisytas vertimas)
      
      28.      Taip pat reikia atkreipti dėmesį į 3 straipsnio 1 dalyje nustatytus bendrus reikalavimus: 
      
      „Priimant bet kokius su vaiku susijusius sprendimus, nesvarbu, ar tai darytų valstybinės ar privačios socialinės apsaugos
         įstaigos, teismai, administracinės valdžios institucijos ar įstatymų leidybos organai, svarbiausia atsižvelgti į vaiko interesus.“
         (Pataisytas vertimas)
      
      29.      Kaip ir Europos Taryba, Junginės Tautos taip pat priėmė Tarptautinę konvenciją dėl visų darbuotojų migrantų ir jų šeimų narių
         teisių apsaugos(15). Pagal 44 straipsnio 2 dalį valstybės dalyvės, neviršydamos joms suteiktos kompetencijos, privalo imtis visų tinkamų priemonių,
         kad palengvintų darbuotojų migrantų susijungimą su sutuoktiniais ir jų išlaikomais nepilnamečiais vaikais. Iki šiol nė viena
         Bendrijos valstybė narė neratifikavo šios konvencijos. 
      
      30.      Galiausiai reikia atsižvelgti ir į 1975 m. birželio 24 d. Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) konvencijos Nr. 143 dėl migruojančių
         darbuotojų (papildomos nuostatos)(16) 13 straipsnį, kuris numato: 
      
      „1      Kiekviena valstybė dalyvė gali imtis visų reikalingų priemonių, patenkančių į jos kompetenciją, ir bendradarbiauti su kitomis
         valstybėmis dalyvėmis, kad padėtų susijungti visų darbuotojų migrantų, teisėtai gyvenančių jų teritorijoje, šeimoms.
      
      2.      Šis straipsnis taikomas darbuotojo migranto sutuoktiniui, taip pat jo vaikams, tėvui ir motinai, jeigu šie yra jo išlaikomi.“
         
      
      III – Šalių reikalavimai
      31.      Europos Parlamentas Teisingumo Teismo prašo: 
      
      –        remiantis EB 230 straipsniu panaikinti 2003 m. rugsėjo 22 d. Tarybos direktyvos 2003/86/EB dėl teisės į šeimos susijungimą
         4 straipsnio 1 dalies paskutinę pastraipą bei 6 dalį ir 8 straipsnį, 
      
      –        priteisti iš atsakovės padengti visas bylinėjimosi išlaidas. 
      32.      Taryba Teisingumo Teismo prašo: 
      
      –        atmesti ieškinį dėl 2003 m. rugsėjo 22 d. Tarybos direktyvos 2003/86/EB 4 straipsnio 1 dalies paskutinės pastraipos bei 6 dalies
         ir 8 straipsnio panaikinimo, 
      
      –        priteisti iš Europos Parlamento padengti bylinėjimosi išlaidas. 
      33.      Vokietijos Federacinė Respublika ir Komisija palaiko Tarybos reikalavimus kaip įstojusios į bylą šalys. 
      
      IV – Vertinimas
      A –    Dėl priimtinumo 
      1.      Dėl teisės akto, kuris gali būti ginčijamas, buvimo 
      34.      Remiantis EB 230 straipsniu ieškinys dėl panaikinimo gali būti pareikštas tik dėl teisės aktų, bet ne dėl priemonių, nesukeliančių
         privalomų teisinių padarinių(17). Remiantis EB 63 straipsnio antrąja pastraipa kyla abejonių dėl Direktyvos privalomų teisinių padarinių. Šiame straipsnyje
         įtvirtinta, kad „pagal (63 straipsnio) 3 ir 4 punktus Tarybos nustatytos priemonės (kaip ir nagrinėjama direktyva) neužkerta
         kelio jokiai valstybei narei atitinkamose srityse išlaikyti arba nustatyti nacionalinių nuostatų, suderinamų su šia Sutartimi
         ir tarptautiniais susitarimais“. 
      
      35.      Iš dalies doktrinoje EB 63 straipsnio antroji pastraipa aiškinama kaip suteikianti teisę priimti didesnes apsaugos priemones,
         kaip antai jau numatytos EB 95 straipsnio 5 dalyje, 137 straipsnio 5 dalyje, 153 straipsnio 3 dalyje ir 176 straipsnyje(18). Toks aiškinimas nėra įtikinamas, nes EB 63 straipsnio antroji pastraipa, skirtingai nei nuostatos dėl didesnių apsaugos
         priemonių, neturi tikslo užtikrinti didesnės apsaugos. Todėl, jei valstybės narės gali laisvai pasirinkti šių kitų priemonių
         tikslus, tai reiškia, kad Bendrijos teisės nuostatos nenustato valstybėms narėms jokių privalomų minimalių standartų. Tik
         tokie minimalūs standartai leidžia nustatyti didesnes apsaugos priemones, skirtingai nei tuomet, kai visiškai nekyla privalomų
         teisinių padarinių(19).
      
      36.      Remiantis vien tik EB 63 straipsnio antrosios pastraipos žodiniu aiškinimu, galima padaryti išvadą, kad antrinės teisės normos,
         t. y. ginčijama direktyva, priimtos pagal abu nurodytus punktus, neturi jokio teisinio poveikio nacionalinėje teisėje, nei
         taikymo viršenybės, jeigu nacionalinėje teisėje egzistuoja kitokios normos(20). Vokietijos vyriausybė, atsakydama į Teisingumo Teismo užklausą, nurodė, kad EB 63 straipsnio antroji pastraipa leidžia valstybėms
         narėms vienašališkai nustatyti priemones. Todėl remiantis tokia logika netgi atvejis, kai nėra jokių priemonių, t. y. valstybei
         jų neperkėlus į nacionalinę teisę, atitiktų minėtą straipsnį, nes tai būtų laikoma „kita“ priemone. Dėl to pagal Sutarties 63 straipsnio
         pirmosios pastraipos 3 ir 4 punktus nustatytų priemonių teisinis poveikis būtų toks pats kaip rekomendacijų(21). Tačiau Vokietijos vyriausybė nenorėjo eiti taip toli. 
      
      37.      Toks aiškinimas galėtų atitikti kai kurių valstybių narių numanomus interesus priimti tokią nuostatą. Be to, ne visos valstybės
         narės pritarė idėjai kompetenciją dėl imigracijos politikos įtraukti į EB sutartį(22).
      
      38.      EB 63 straipsnio antrąją pastraipą aiškinant kaip išlygą valstybių narių naudai, 63 straipsnio pirmosios pastraipos 3 ir 4 punktuose
         numatytos normos, kurios buvo įtrauktos į Sutartį kartu su antrąja pastraipa, netektų prasmės ir taptų neveiksmingos. Tokiomis naujomis kompetencijos normomis nėra siekiama leisti
         priimti rekomendacijas. Tam nereikėtų jokio teisinio pagrindo EB sutartyje, nes Europos Sąjungos K.1 ir K.3 straipsniai, kaip
         tai numatyta anksčiau galiojusioje Mastrichto sutarties redakcijoje, jau numatė atitinkamus ir potencialiai netgi platesnius
         įgaliojimus šioje srityje(23). 63 straipsnio pirmosios pastraipos 3 ir 4 punktuose nurodytų norminių įgaliojimų numatymas turėjo suteikti Bendrijos teisės
         priemones, be kita ko, imigracijos politikos klausimams reglamentuoti. 
      
      39.      Taigi EB 63 straipsnyje yra numatytos prieštaringos normos(24), kurių veiksmingumas gali būti užtikrintas tik tuomet, kai jų aiškinimu kiekvienu atveju siekiama tinkamos pusiausvyros,
         t. y., kaip teigia Bundesverfassungsgericht (Vokietijos Federalinis Konstitucinis Teismas), „praktinio atitikimo“ („praktische Konkordanz“)(25). Kaip atsakydami į Teisingumo Teismo klausimus nurodė Parlamentas, Taryba ir Komisija, antrosios pastraipos negalima suprasti
         taip, kad ja panaikinama pagal 3 ir 4 punktus nustatytų priemonių privaloma teisinė galia. Nurodymas dėl suderinamumo su Sutartimi,
         kaip jis suprantamas visoje Bendrijos teisėje, turėtų būti suprantamas taip, kad nacionalinės teisės nustatytos priemonės,
         įskaitant nustatytąsias 3 ir 4 punktų pagrindu, turi būti suderinamos su antrine teise(26).
      
      40.      Tokio išaiškinimo teisingumą patvirtina ir tai, kad 63 straipsnio pirmosios pastraipos 3 ir 4 punktais numatyti norminiai
         įgaliojimai gali būti įgyvendinti tik vienbalsiai(27). Todėl valstybės narės gali pakankamai užtikrinti savo interesus teisėkūros proceso metu. Tuo atveju, jeigu valstybė narė
         pirmiausia pritartų tokiu teisiniu pagrindu priimtam teisės aktui, o vėliau paliktų galioti arba priimtų jam prieštaraujantį
         nacionalinės teisės aktą, toks elgesys būtų nesuderinamas su venire contra factum proprium principu, t. y. būtų laikomas nesąžiningu(28).
      
      41.      Todėl antroji pastraipa neturi būti suprantama kaip ribojanti teisės aktų teisinę galią, bet, kaip pabrėžė Taryba, kaip Bendrijos
         įstatymų leidėjo pareiga palikti valstybėms narėms pakankamai plačią diskrecijos teisę nustatant priemones pagal 3 ir 4 punktus.
         Ši pareiga detalizuojama įvairiomis galimybėmis, kurias valstybėms narėms suteikia minėta direktyva. Kilus abejonei tokia
         teisinė ir politinė pareiga įpareigoja 3 ir 4 punktų pagrindu priimtą antrinę teisę aiškinti kaip negalutinai suderintą. 
      
      42.      Atsižvelgiant į tai, kas buvo pasakyta, darytina išvada, kad nepaisant Sutarties 63 straipsnio antrosios pastraipos nuostatos,
         direktyva iš esmės yra teisės aktas, kuris gali būti ginčijamas. 
      
      2.      Dėl ginčijamų nuostatų teisinės prigimties 
      43.      Vis dėlto Taryba abejoja, ar ieškinys yra pareikštas dėl teisės akto, kuris gali būti ginčijamas. Ji prieštarauja Parlamentui
         nurodydama, kad jis ieškinį pareiškė ne dėl Bendrijos teisės nuostatų, bet dėl nacionalinės teisės nuostatų, o tai nėra leidžiama.
         Ji tvirtina, kad direktyvos 4 straipsnio 1 dalies paskutinė pastraipa ir 6 dalis bei 8 straipsnis neįpareigoja valstybių narių
         priimti konkrečių nuostatų. Atvirkščiai, yra tik nurodomos jau egzistuojančios nacionalinės teisės nuostatos ir leidžiama
         palikti jas toliau galioti. Teisingumo Teismas nėra kompetentingas spręsti klausimo, ar nacionalinė teisė yra suderinama su
         Bendrijos pagrindinėmis teisėmis. 
      
      44.      Parlamentas ir Komisija nurodo, kad ginčijamos nuostatos yra sudedamoji Bendrijos teisės dalis ir jos gali būti patikrintos
         Teisingumo Teismo, be kita ko, dėl jų suderinamumo su Bendrijos pagrindinėmis teisėmis. Bendrijos teisės nuostatos, leidžiančios
         valstybėms narėms imtis pagrindines teises pažeidžiančių priemonių, pažeistų šias pagrindines teises. 
      
      45.      Šiuo klausimu sutinku su Parlamento ir Komisijos nuomone. Tarybos prieštaravimas nėra įtikinamas. Taryba, pateikdama savo
         argumentus, neįvertina to, kad jau vien pats atitinkamų galimybių – palikti toliau galioti arba priimti nacionalinius aktus
         – patvirtinimas Bendrijos teisėje yra laikomas reglamentavimu, kuris tam tikromis aplinkybėmis gali reikšti Bendrijos teisės
         pažeidimą. Viena vertus, šios valstybėms narėms nustatytos galimybės potencialiai apriboja direktyva suteikiamos teisės į
         šeimos susijungimą apimtį. Kita vertus, jos formaliai nustato, kad nagrinėjamos nuostatos yra suderinamos su Bendrijos teise.
         Jeigu tokia nuostata nebus ginčijama per nustatytą teminą  ieškiniui dėl panaikinimo pareikšti, Bendrija negali vėliau savo
         iniciatyva imtis veiksmų prieš nacionalines priemones, kuriomis yra tik įgyvendinamos numatytos galimybės(29). Tad reikia padaryti išvadą, kad toks ieškinys iš esmės turėtų būti pripažintas priimtinas. 
      
      3.      Dėl direktyvos panaikinimo iš dalies
      46.      Vokietijos vyriausybės pateikta išvada, kurią atliko profesorė Langenfeld, netiesiogiai keliamas klausimas, ar ieškinio dalyku
         galėtų būti šiuo atveju pareikštas reikalavimas panaikinti tam tikras direktyvos nuostatas. Remiantis nusistovėjusia Teisingumo
         Teismo praktika, dalinis panaikinimas nėra galimas, jei prašomos panaikinti teisės akto dalys yra neatskiriamai susijusios
         su likusiomis teisės akto dalimis, o visiškas teisės akto panaikinimas peržengtų ieškinio dalyko ribas (ultra petita)(30). Atskiras tokių neatskiriamų dalių panaikinimas visiškai pakeistų priimto teisės akto esmę(31). Tokį pakeitimą turi teisę atlikti tik Bendrijos teisės aktų leidėjas(32).
      
      47.      Kaip atsakydamos į Teisingumo Teismo klausimus nurodė Taryba ir Vokietijos vyriausybė, remiantis minėtais kriterijais šis
         ieškinys taip pat yra nepriimtinas. Parlamento ginčijamos nuostatos, priešingai nei nurodė Parlamentas ir teigė Komisija žodinio
         bylos nagrinėjimo metu, objektyviai yra neatskiriamos nuo likusios direktyvos dalies. Tai nepriklauso nuo to, ar likusios
         direktyvos nuostatos galėtų būti taikomos atskirai nuo kitų. Atvirkščiai, ginčijamos nuostatos numato potencialų direktyvoje
         įtvirtintos valstybių narių pareigos palengvinti šeimų susijungimą apribojimą. Jeigu Teisingumo Teismas direktyvos 4 straipsnio
         1 dalies paskutinę pastraipą bei 6 dalį ir 8 straipsnį pripažintų negaliojančius, teisė į šeimos susijungimą neatsižvelgiant
         į laukimo laikotarpį būtų taikoma be specialių apribojimų ir nepilnamečiams vaikams, kurie yra vyresni nei 12 arba 15 metų.
         Taigi panaikinus ginčijamas nuostatas būtų pakeista direktyvos esmė ir Teisingumo Teismas tokiu būdu įsikištų į Bendrijos
         teisės aktų leidėjo kompetenciją. 
      
      48.      Šiuo atveju taip pat negalima panaikinti likusių neatskiriamų nuostatų, t y. visos šios direktyvos. Tai peržengtų Parlamento
         pareikšto ieškinio dalyko ribas ir būtų nesuderinama su ieškiniu siekiamais tikslais, nes tuomet Bendrijos teisėje neliktų
         teisės į šeimos susijungimą(33).
      
      49.      Todėl ieškinys yra nepriimtinas. 
      
      50.      Dėl šios priežasties ieškinio pagrįstumas šiuo atveju tikrinamas tik papildomai. 
      
      B –    Dėl pagrįstumo 
      51.      Ieškinyje Parlamentas teigia, kad yra pažeista pagrindinė teisė į šeimos apsaugą ir vienodo požiūrio principas. Pirmiausia
         reikia patikrinti, ar priimant teisės aktą nebuvo padarytas pažeidimas. 
      
      1.      Dėl direktyvos 4 straipsnio 6 dalies priėmimo procedūros 
      52.      Turėtų būti patikrinta direktyvos 4 straipsnio 6 dalies priėmimo procedūra. Parlamentas pažymi, kad Taryba jam nepateikė šios
         pataisos nuomonei pareikšti. 
      
      53.      Parlamentas negrindžia savo ieškinio argumentu, kad nebuvo laikomasi konsultacijų procedūros. Todėl kyla klausimas, ar Teisingumo
         Teismas ex officio turėtų nustatyti, ar tuo nebuvo pažeisti procedūriniai reikalavimai. Ieškinių dėl panaikinimo pagal EAPB sutarties 33 straipsnį
         atveju Teisingumo Teismas savo iniciatyva iškėlė klausimą dėl procedūros trūkumų(34). Generalinis advokatas D. Ruiz-Jarabo Colomer tokią teismo praktiką supranta taip, kad Teisingumo Teismas pagal EB 230 straipsnį
         ex officio nagrinėja ieškinius bent jau dėl kompetencijos trūkumo ir esminių procedūrinių reikalavimų pažeidimo(35). Dėl priėmusios aktą institucijos kompetencijos pažymėtina, kad šiuo atveju taip pat galioja Teisingumo Teismo praktika(36). Remiantis proceso ekonomiškumo ir teisinio saugumo principais procedūriniai trūkumai turi būti nagrinėjami tokia pačia tvarka,
         taip pat ir tuo atveju, kai Teisingumo Teismas apie tokių trūkumų buvimą sužino nagrinėdamas ieškinį dėl panaikinimo. Todėl
         šiuo atveju reikia patikrinti, ar dėl direktyvos 4 straipsnio 6 dalies buvo pakankamai konsultuotasi su Parlamentu. 
      
      54.      Pagal Sutarties 63 straipsnį, skaitomą kartu su 67 straipsnio 1 dalimi, Taryba priima sprendimą pasikonsultavusi su Parlamentu.
         Jeigu priimtas tekstas kaip visuma iš esmės skiriasi nuo teksto, dėl kurio buvo konsultuojamasi su Parlamentu, tokiu atveju
         visada turi būti iš naujo konsultuojamasi su Parlamentu, nebent pataisos iš esmės atitinka paties Parlamento išreikštą norą(37).
      
      55.      Nėra duomenų, kad su Parlamentu buvo konsultuotasi priimant direktyvos 4 straipsnio 6 dalį. Paskutinį kartą Taryba kreipėsi
         į Parlamentą dėl jo nuomonės 2002 m. gegužės 23 d. laišku. Remiantis turima informacija direktyvos 4 straipsnio 6 dalis pirmą
         kartą buvo nurodyta 2003 m. vasario 25 d. Tarybos dokumente, po to, kai pirmininkaujanti šalis dėl Austrijos delegacijos išlygų
         pasiūlė atitinkamą pataisą(38). Nors Parlamentas nuomonę dėl direktyvos paskutinį kartą pareiškė 2003 m. balandžio 9 d.(39), nėra jokių požymių, kad Taryba informavo Parlamentą dėl direktyvos projekto pataisų ir šiuo klausimu su juo konsultavosi.
         Kadangi Taryba neprieštarauja Parlamentui šiuo atžvilgiu, darytina išvada, jog Parlamentas neturėjo galimybės pareikšti nuomonės
         dėl direktyvos 4 straipsnio 6 dalies. 
      
      56.      Direktyvos 4 straipsnio 6 dalis leidžia valstybėms narėms apriboti naudojimąsi teise į šeimos susijungimą su nepilnamečiais
         vaikais labiau, negu tai buvo numatyta konsultuojantis su Parlamentu. Nesant 4 straipsnio 6 dalies, taip pat ir vaikai, kuriems
         sukako 15 metų, iš esmės turėtų teisę į šeimos susijungimą. Todėl minėtos nuostatos priėmimas pakeitė direktyvos esmę. 
      
      57.      Direktyvos 4 straipsnio 6 dalyje numatytas naudojimosi teise į šeimos susijungimą apribojimas prieštarauja aiškiam Parlamento
         norui supaprastinti šeimos susijungimą, kaip buvo numatyta jam pateiktame projekte(40), ir leisti, be kita ko, visiems nepilnamečiams vaikams vienodomis sąlygomis prisijungti prie šeimos(41).
      
      58.      Todėl su Parlamentu turėjo būti pasikonsultuota dar kartą prieš priimant direktyvą. Taigi direktyva, ypač jos 4 straipsnio
         6 dalis, buvo priimta nesilaikant taikytinų procedūrų. 
      
      2.      Dėl šeimos apsaugos kaip pagrindinės teisės 
      a)      Dėl pagrindinių teisių apsaugos standarto 
      59.      Teisingumo Teismas nusistovėjusioje savo praktikoje, kuri patvirtinta Suvestinio Europos akto preambulėje ir ES 6 straipsnio
         2 dalyje, pabrėžia, kad Bendrijos teisė saugo pagrindines teises, užtikrinamas 1950 m. lapkričio 4 d. Romoje pasirašyta Europos
         žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija ir kylančias iš valstybių narėms bendrų konstitucinių tradicijų,
         kaip antai bendrieji Bendrijos teisės principai. Tai visų pirma susiję su EŽTK 8 straipsnyje numatyta teise į šeimos apsaugą(42).
      
      60.      Tiek, kiek tai svarbu šiuo atveju, Pagrindinių teisių chartijos 7 straipsnis, kuriuo aiškiai remiamasi direktyvos antroje
         konstatuojamojoje dalyje, yra tapatus EŽTK 8 straipsniui. Remiantis Chartijos 52 straipsnio 3 dalies pirmuoju sakiniu (Sutarties
         dėl konstitucijos Europai II‑112 straipsnis) jis turi turėti tą pačią reikšmę ir būti tos pačios apimties. 
      
      61.      Šeimos apsaugos, susijusios su teise apsigyventi, klausimu Teisingumo Teismas rėmėsi Europos Žmogaus Teisių Teismo (toliau
         – EŽTT) EŽTK 8 straipsnio išaiškinimu. Remdamasis šiuo straipsniu Teisingumo Teismas nusprendė, kad EŽTK 8 straipsnis pats
         savaime visiškai neužtikrina užsieniečiui teisės įvažiuoti ir gyventi konkrečios šalies teritorijoje. Tačiau uždraudimas asmeniui
         atvykti į šalį, kurioje gyvena artimi jo šeimos nariai, arba draudimas jam šioje šalyje gyventi galėtų būti laikomas teisės
         į šeimos gyvenimo gerbimą, kurią saugo EŽTK 8 straipsnio 1 dalis, apribojimu. Toks apribojimas pažeistų EŽTK, jeigu jis neatitiktų
         jos 8 straipsnio 2 dalies reikalavimų, t. y. nebūtų „įstatymų nustatytas“, pagrįstas vienu ar daugiau šioje dalyje nustatytų
         tikslų ir „būtinas demokratinėje visuomenėje“, būtent „pateisinamas privalomu visuomenės poreikiu“ ir, be kita ko, proporcingas
         teisėtiems tikslams pasiekti(43).
      
      62.      Teisingumo Teismas tokią praktiką išvystė remdamasis bylomis, kuriose jis turėjo spręsti dėl Europos Sąjungos piliečių, kurie,
         naudodamiesi savo pagrindinėmis laisvėmis, apsigyveno kitose valstybėse narėse, šeimos narių teisės apsigyventi. Nagrinėtais
         atvejais Europos Sąjungos piliečio teisė apsigyventi, įtvirtinta Bendrijos teisėje, kartu su šeimos apsauga, kaip ją visų
         pirma apibrėžia Bendrijos teisė, sudaro teisę apsigyventi; naudojimąsi ja leidžiama apriboti tik išimtiniais atvejais ir tik
         laikantis griežtų sąlygų(44). Kitos specialios nuostatos gali kilti iš Asociacijos susitarimų(45).
      
      63.      Kalbant apie šeimų, kurių visi nariai yra trečiųjų šalių piliečiai, susijungimą, Bendrijos teisė nenumato tapačių su apsigyvenimu
         susijusių teisių. Todėl negalima tiesiogiai taikyti pirmiau minėtų Teisingumo Teismo teiginių, bet reikia atsižvelgti į Europos
         Žmogaus Teisių Teismo praktiką. Šiuo atžvilgiu lemiama aplinkybė yra šeimos apsauga kaip žmogaus teisė, kuri, ypač kiek tai susiję su imigracijos ir apsigyvenimo klausimais, skiriasi nuo pagrindinių Europos Sąjungos piliečių
         teisių, t. y. paprastai yra siauresnės apimties. 
      
      64.      Europos Žmogaus Teisių Teismas pripažino, kad abipusis mėgavimasis kitų šeimos narių draugija yra esminis šeimos gyvenimo
         elementas EŽTK 8 straipsnio prasme. Valstybės priemonės, kurios užkerta kelią gyventi drauge, pavyzdžiui, globos teisių atėmimas(46), draudimas bendrauti (47) arba šeimos narių išsiuntimas(48), apriboja naudojimąsi šia žmogaus teise. Toks apribojimas galimas tik tuomet, jeigu jis yra pateisinamas remiantis EŽTK 8 straipsnio
         2 dalimi. 
      
      65.      Europos Žmogaus Teisių Teismo nuomone, atsisakymas leisti šeimai susijungti iš esmės nėra EŽTK 8 straipsnio apribojimas, kuris
         turėtų būti pagrįstas. Europos Žmogaus Teisių Teismas šeimos susijungimą EŽTK 8 straipsnio prasme laiko ne teise ginti pažeistą
         interesą, bet šios teisės galimu teisiniu pagrindu. 
      
      66.      Europos Žmogaus Teisių Teismas aiškiai nesutinka, kad EŽTK 8 straipsnis galėtų būti suprantamas kaip bendra pareiga leisti šeimoms susijungti tik tam, kad būtų patenkintas šeimų noras gyventi konkrečioje šalyje. Šeimos susijungimas
         apima tiek šeimos gyvenimą, tiek ir imigraciją. Jis pabrėžia, kad valstybės pareigos leisti savo teritorijoje apsigyventi
         imigrantų šeimos nariams apimtis priklauso nuo atitinkamų suinteresuotųjų asmenų padėties ir bendro intereso. Pagal nusistovėjusį
         tarptautinės teisės principą valstybė, nepažeisdama sutartinių įsipareigojimų, turi teisę kontroliuoti užsienio šalių piliečių
         įvažiavimą į jos teritoriją. Šiuo atžvilgiu ji turi didelę diskreciją(49).
      
      67.      Šiuo pagrindu Europos Žmogaus Teisių Teismas trijose iš keturių bylų atsisakė pripažinti teisę į šeimos susijungimą priimančiojoje
         valstybėje, be kita ko, nurodydamas, kad bendras šeimos gyvenimas buvo galimas ir kilmės šalyje(50). Tokią teismo praktiką patvirtina ir vėlesni sprendimai, kuriuose ieškiniai buvo atmesti kaip nepriimtini(51).
      
      68.      Tačiau sprendimas Sen parodo, kad būtinas interesų derinimas tam tikrais atvejais gali pagrįsti vaikų teisę prisijungti. Šioje byloje Europos Žmogaus
         Teisių Teismas manė, kad egzistuoja kliūčių sugrįžti į kilmės valstybę. Jis rėmėsi aplinkybe, kad sutuoktiniai Sen be vaiko,
         kurio atžvilgiu buvo prašytas leidimas prisijungti prie šeimos, taip pat turėjo ir daugiau vaikų, kurie gimė priimančiojoje
         valstybėje, ten užaugo ir integravosi į visuomenę(52). Kiti sprendimai dėl ieškinių priimtinumo leidžia manyti, kad ir kitos aplinkybės gali pagrįsti teisę į šeimos narių prisijungimą(53). Tokiomis galimomis aplinkybėmis galėtų būti politinis persekiojimas(54) arba faktas, kad atskiriems šeimos nariams reikalinga ypatinga medicinos pagalba, kuri negali būti suteikta kilmės šalyje.
         
      
      69.      Sprendimas Sen parodo, kad būtent atitinkamų vaikų interesai galėtų pagrįsti teisę į šeimos susijungimą priimančiojoje valstybėje. Tokia
         pati tendencija matyti ir Žmogaus teisių komiteto priimtame sprendime Winata, susijusiame su Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto 17, 23 ir 24 straipsnių taikymu(55). Panašias išvadas galima padaryti ir iš Vaiko teisių konvencijos 3, 9 ir 10 straipsnių. 
      
      70.      Europos Žmogaus Teisių Teismas sprendime Sen daugiau atskirai nekėlė klausimo dėl atsisakymo leisti šeimai susijungti pateisinimo. Panašu, kad jis darė prielaidą, jog
         egzistuojant pozityviai teisei į šeimos susijungimą, jau pats reikalavimas derinti interesus atsisakant leisti šeimos susijungimą
         sudaro šios teisės dalį(56).
      
      71.      Tokia pati tvarka turėtų būti taikoma ir Bendrijos teisėje. Nors Teisingumo Teismas sprendimuose Akrich ir Carpenter aiškiai konstatavo, kad atsisakymas leisti šeimai susijungti turi būti pagrįstas, tai yra platesnių Europos Sąjungos piliečių
         teisių, įtvirtintų Bendrijos teisėje, pasekmė(57). Kita vertus, jeigu sąlygos pasinaudoti teise yra suprantamos taip siaurai, kaip tai atsispindi EŽTT praktikoje, iš esmės
         nebelieka galimybės pateisinti apribojimo, kuris išreiškiamas atsisakant leisti šeimai susijungti, nes atitinkami argumentai
         jau sudaro vertinimo, ar egzistuoja tokia teisė, dalį(58). Todėl, priešingai nei mano Parlamentas, atsisakymas leisti nepilnamečiams šeimos nariams atvykti ir apsigyventi neturi būti
         pagrįstas pagal EŽTK 8 straipsnio 2 dalį. 
      
      72.      Taigi galima daryti tarpinę išvadą, kad pagal EŽTK 8 straipsnį šeimos gyvenimo apsauga išimtiniais atvejais – įvertinus atitinkamus atskiro asmens ir visuomenės
         interesus – gali pagrįsti teisę į šeimos susijungimą priimančiojoje valstybėje. 
      
      73.      Nei Europos socialinės chartijos 19 straipsnio 6 dalis, nei iš kiti tarptautinės viešosios teisės dokumentai, remiantis žmogaus
         teise į šeimos apsaugą, neleidžia nustatyti jokių platesnių teisių į šeimos susijungimą priimančiojoje valstybėje narėje(59).
      
      74.      Šiuo atžvilgiu svarbu, kad Socialinės chartijos 19 straipsnio 6 dalis nustato palankesnes sąlygas darbuotojo užsieniečio šeimos
         susijungimui priimančiojoje valstybėje, nei EŽTK. Jau vien tik vertinant interesus nepakaktų tiktai konstatuoti šeimos galimybę
         gyventi kartu kilmės šalyje. Atvirkščiai, reikėtų įrodyti, kad šeimos susijungimas priimančiojoje valstybėje negalimas dėl
         objektyvių kliūčių. Šiuo atveju taip pat įdomu, kad Socialinės chartijos 19 straipsnio 6 dalis, skaitoma kartu su jos priede
         nurodyta sąvoka „darbuotojo užsieniečio šeima“(60), draudžia nustatyti amžiaus ribą nepilnamečiams vaikams, norintiems prisijungti prie šeimos. Be to, Europos socialinių teisių
         komitetas, kuris kontroliuoja Socialinės chartijos įgyvendinimą, savo praktikoje pripažino tik neviršijančius vienerių metų
         laukimo laikotarpius ir atmetė laukimo laikotarpius, kurie trunka trejus metus arba ilgiau(61). Galiausiai Europos Žmogaus Teisių Teismas, naujausioje praktikoje aiškindamas ir taikydamas EŽTK, įskaitant ir jos 8 straipsnį,
         taip pat rėmėsi Socialinės chartijos nuostatomis bei minėto komiteto praktika(62).
      
      75.      Tačiau Europos Žmogaus Teisių Teismas, priimdamas sprendimus, dar niekada nesirėmė Socialinės chartijos 19 straipsnio 6 dalimi,
         taip pat ir spręsdamas klausimus dėl šeimos susijungimo. To priežastis paaiškėja šią nuostatą skaitant kartu su Socialinės
         chartijos I dalies 19 punktu, pagal kurį normos dėl šeimos susijungimo suteikia teises tik konkrečios sutarties šalies piliečiui(63). Todėl remiantis šia nuostata padarytos Komiteto išvados neleidžia apibendrintai tvirtinti, jog egzistuoja bendrasis teisės
         principas ir pagrindinė teisė į šeimos susijungimą trečiųjų šalių piliečiams, kaip yra šiuo atveju. Todėl nei Socialinės chartijos
         19 straipsnio 6 dalis, nei platesnės garantijos, kurias Europos Sąjungos piliečiui suteikia Bendrijos teisės normos, negali
         pagrįsti platesnės žmogaus teisės į šeimos susijungimą nei ji pripažinta Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje. 
      
      76.      Dėl tų pačių priežasčių negali būti atsižvelgiama į Europos konvencijos dėl darbuotojų migrantų teisinio statuso nuostatas.
         Ši konvencija taip pat taikoma tik Sutarties šalių piliečiams. Skirtingai nei Socialinės chartijos 19 straipsnio 6 dalį, kuri
         priimant direktyvą buvo priimtina visoms tuometinėms valstybėms narėms, minėtą konvenciją iki šiol ratifikavo tik dalis valstybių
         narių. 
      
      77.      Tarptautinė konvencija dėl darbuotojų migrantų teisių apsaugos, nors ir numato universalią teisę, iki šiol nėra ratifikuota
         nė vienos valstybės narės. Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) konvencija Nr. 143 dėl migruojančių darbuotojų (papildomos
         nuostatos) nenumato jokios privalomojo pobūdžio nuostatos dėl šeimos susijungimo, o tik įvardija Sutarties šalims galimybę
         jį palengvinti. 
      
      78.      Net ir atsižvelgiant į Europos socialinę chartiją ir kitas tarptautines sutartis iš jų negalima padaryti išvados, kad trečiųjų
         šalių piliečiai turi teisę į šeimos susijungimą priimančiojoje valstybėje. Tačiau Taryba ir Komisija sutinka, kad tokia teisė
         išimtiniais atvejais gali būti suteikiama atsižvelgiant į konkrečią situaciją, tinkamai įvertinus visas aplinkybes. Komisija
         šiuo atveju teisingai daro išvadą, kad Bendrijos teisė negali vienareikšmiškai leisti apriboti šeimos susijungimo su vaiku,
         tačiau turi palikti pakankamą diskreciją tokio pobūdžio išimtims taikyti(64).
      
      b)      Ginčijamų nuostatų analizė 
      79.      Ginčijamos nuostatos turėtų būti patikrintos siekiant nustatyti, ar paliekama pakankamai laisvės jas taikyti taip, kad nebūtų
         pažeistos žmogaus teisės tais atvejais, kai šeimos gyvenimo apsaugos principas išimtiniais atvejais suteikia teisę į šeimos
         susijungimą priimančiojoje valstybėje narėje. 
      
      80.      Priešingai nei iš dalies nurodo Parlamentas, tokia išimtis neturi būti aiškiai numatyta atitinkamose nuostatose. Kaip kitu
         atveju pripažįsta Parlamentas ir taip pat nurodo kitos proceso šalys, Bendrijos teisės nuostatos yra suderinamos su pagrindinėmis
         teisėmis, jeigu jos gali būti aiškinamos užtikrinant pagrindinių teisių apsaugos Bendrijos teisinėje sistemoje reikalavimus(65).
      
      81.      Toks pagrindines teises atitinkantis aiškinimas yra privalomas valstybėms narėms taip pat ir perkeliant direktyvą į nacionalinę
         teisę. Jos privalo atkreipti dėmesį į tai, kad nesiremtų tokiu direktyvos aiškinimu, kuris prieštarauja Bendrijos teisinėje
         sistemoje saugomoms pagrindinėms teisėms ar kitiems bendriesiems Bendrijos teisės principams(66). Bendrijos teisės aktų leidėjas tai aiškiai konstatavo ginčijamos direktyvos antroje konstatuojamojoje dalyje, nurodydamas,
         kad priimamas teisės aktas suderinamas su žmogaus teise į šeimos apsaugą. 
      
      82.      Taigi šiuo atveju, priešingai nei keliose savo pareiškimų vietose nurodo Parlamentas, svarbu yra ne tai, kokias nuostatas
         valstybės narės ketina priimti, siekdamos visiškai pasinaudoti ginčijamų nuostatų suteikiama veiksmų laisve, bet tai, kokios
         valstybių narių nuostatos gali būti teisėtai priimtos, Bendrijos teisės nuostatas aiškinant taip, kad jos būtų suderinamos
         su pagrindinėms teisėms. 
      
      Dėl direktyvos 4 straipsnio 1 dalies paskutinės pastraipos 
      83.      Direktyvos 4 straipsnio 1 dalies paskutinė pastraipa numato, kad tais atvejais, kai vaikas yra vyresnis kaip 12 metų ir atvyksta
         savarankiškai, ne kartu su kitais savo šeimos nariais, valstybė narė, prieš leisdama atvykti ir gyventi pagal minėtą direktyvą,
         gali patikrinti, ar jis atitinka integracijos sąlygą. Ši nuostata yra suderinama su šeimos apsauga, kai integracijos sąlyga
         leidžia šeimos susijungimą, kuris turi būti įvertintas išsamiai išnagrinėjus konkrečią situaciją, kaip to reikalauja EŽTT.
         
      
      84.      Parlamento nuomone, tai neįmanoma, nes sąvoka „integracijos sąlyga“ nepalieka laisvės atsižvelgti į šeimos interesus(67). Tačiau jo nuomonė neteisinga. Integracijos sąlyga apibrėžia, kiek imigrantas yra integruotas arba gali būti integruotas
         priimančiojoje valstybėje narėje. Tai apima tiek priimančiosios valstybės interesus dėl imigrantų integracijos visuomenėje,
         tiek ir imigranto interesus negyventi izoliuotai. Šeima abiem atvejais gali būti svarbus veiksnys, ypač tais atvejais, kai
         priimančiojoje valstybėje jau gyvena nemažai sėkmingai į visuomenę integravusių šeimos narių. 
      
      85.      Integracijos sąlyga leidžia visų pirma atsižvelgti į išimtiniais atvejais egzistuojančią teisę į šeimos susijungimą. Tačiau
         valstybės narės, norėdamos taikyti sąvoką „integracijos sąlyga“, privalo ją sukonkretinti. Konkretindamos sąvoką valstybės
         narės negali veikti savavališkai, o privalo atsižvelgti į integracijos sąlygos turinį ir tikslus, taip pat žmogaus teisių
         reikalavimus šeimos susijungimo srityje. 
      
      86.      Be to, toks pakankamai platus integracijos sąlygos apibrėžimas atitinka ir direktyvos sistemą, kuria siekiama užtikrinti,
         kad priimant svarbius sprendimus būtų pakankamai atsižvelgiama į šeimos interesus ir ypač į vaiko interesus. Pagal direktyvos
         17 straipsnį valstybės narės, atmesdamos prašymą, panaikindamos ar atsisakydamos atnaujinti leidimą gyventi arba spręsdamos
         klausimą dėl globėjo ar jo šeimos nario išsiuntimo, deramai atsižvelgia į asmens šeimos santykių pobūdį ir tvirtumą, jo gyvenimo
         valstybėje narėje trukmę, šeimos, kultūrinių ir socialinių ryšių su jo ar jos kilmės šalimi buvimą. Pagal direktyvos 5 straipsnio
         5 dalį nagrinėdamos prašymą dėl šeimos susijungimo, valstybės narės deramai atsižvelgia į nepilnamečių vaikų geriausius interesus.
         Todėl esant abejonėms direktyvos teisinės sąvokos turi būti aiškinamos taip, kad įgyvendinant jų perkėlimą yra suteikta minėtas
         nuostatas atitinkanti diskrecijos teisė. 
      
      87.      Direktyvos 4 straipsnio 1 dalies paskutinės pastraipos tikslas nedraudžia taip aiškinti. Pagal dvyliktą konstatuojamąją dalį
         integracijos sąlyga yra skirta atsižvelgti į vaikų gebėjimą integruotis ankstyvaisiais gyvenimo metais ir turi skatinti tai,
         kad vaikai įgytų reikalingą išsilavinimą ir kalbos įgūdžių mokykloje. Tačiau tai neužkerta galimybės tam, kad atskirais atvejais
         integracijos sąlygos įgyvendinimas būtų paremtas ir kitais pagrindais. 
      
      88.      Galiausiai „integracijos sąlygos“ sąvoka leidžia atsižvelgti į ypatingus atvejus, kai išimties tvarka vyresni kaip 12 metų
         vaikai turi teisę įvažiuoti ir apsigyventi tam, kad susijungtų su šeima. Nacionalinės įgyvendinimo priemonės yra suderinamos
         su Bendrijos teise tik tuomet, kai jos taip pat numato tokią galimybę. 
      
      89.      Taip aiškinama direktyvos 4 straipsnio 1 dalies paskutinė pastraipa užtikrina pagrindinę teisę į šeimos apsaugą. Todėl su
         šiuo Parlamento nurodytu ieškinio pagrindu negalima sutikti. 
      
      Dėl direktyvos 4 straipsnio 6 dalies 
      90.      Pagal direktyvos 4 straipsnio 6 dalį taikydamos nukrypti leidžiančią nuostatą valstybės narės gali reikalauti, kad prašymai
         dėl šeimos susijungimo su nepilnamečiais vaikais turi būti pateikiami iki tol, kol jiems nesukako 15 metų, kaip numatyta minėtos
         direktyvos įgyvendinimo dieną atitinkamos valstybės galiojančiuose teisės aktuose(68). Jei prašymas yra pateikiamas sukakus 15 metų, valstybės narės, kurios nusprendžia taikyti šią leidžiančią nukrypti nuostatą,
         leidžia tokiems vaikams atvykti ir gyventi ne šeimos susijungimo pagrindais. 
      
      91.      Taryba, priešingai nei Parlamentas, mano, jog tokią nuostatą galima aiškinti taip, kad ji atitiktų pagrindines teises. Kaip
         ir direktyvos 4 straipsnio 1 dalies paskutinės pastraipos, 4 straipsnio 6 dalies tikslas – skatinti kuo ankstesnį šeimos susijungimą,
         kad vaikams būtų lengviau integruotis priimančiojoje valstybėje narėje. Amžiaus riba yra susieta su mokymusi mokykloje, nes
         jis skatina integraciją. 
      
      92.      Be to, Tarybos nuomone, vaikai, sulaukę 15 metų, taip pat galėtų prisijungti prie šeimos, nes remiantis direktyvos 4 straipsnio
         6 dalies antru sakiniu valstybės narės, kurios nusprendžia taikyti šią leidžiančią nukrypti nuostatą, leidžia tokiems vaikams
         atvykti ir gyventi ne šeimos susijungimo pagrindais. Taryba mano, kad remiantis nuostatos formuluote nacionalinėms valdžios
         institucijoms priimant sprendimus dėl leidimo gyventi „ne šeimos susijungimo pagrindais“ nesuteikiama jokia diskrecija („marge
         de manoeuvre“). Kadangi yra būtina atsižvelgti į visus kitus „ne šeimos susijungimo pagrindus“, galima tikėtis, kad dauguma
         tokių prašymų būtų patenkinti. 
      
      93.      Parlamentas pripažįsta, kad „ne šeimos susijungimo pagrindai“ apimtų taip pat ir humanitarinius pagrindus. Kaip teisingai
         pabrėžia Komisija, tokiems atvejams būtų priskirtini ne tik tipiniai karo ir pilietinio karo pabėgėlių atvejai, bet ir žmogaus
         teisėmis pagrįsti reikalavimai dėl šeimos susijungimo. Tikėtina, kad atitinkami leidimai gyventi yra numatyti daugelyje, o
         galbūt ir visose valstybėse narėse. Tačiau Bendrijos teisė neužtikrina tokių leidimų suteikimo. Todėl gali būti, kad atskirų
         valstybių narių teisėje imigracijos srityje nėra numatyta tokia galimybė, taigi negalima remtis „ne šeimos susijungimo pagrindais“,
         siekiant palengvinti šeimos susijungimą su vyresnio amžiaus vaikais, kaip reikalaujama žmogaus teisių prasme. Galbūt dėl šios
         priežasties Taryba, skirtingai nei Komisija, vengia pripažinti, kad tokia teisė egzistuoja pagal nacionalinę teisę. 
      
      94.      Vis dėlto direktyvos 4 straipsnio 6 dalį galima aiškinti taip, kad ji atitiktų žmogaus teises: antras sakinys iš tiesų gali
         būti suprantamas kaip įpareigojantis valstybes nares numatyti atitinkamą galimybę atvykti ir gyventi siekiant, kad šeima susijungtų,
         kai to reikalauja žmogaus teisių apsaugos normos. 
      
      95.      Toks 4 straipsnio 6 dalies aiškinimas, kaip ir aukščiau nurodytas direktyvos 4 straipsnio 1 dalies paskutinės pastraipos aiškinimas,
         prisidėtų suteikiant galimybę taikyti 5 straipsnio 5 dalį ir 17 straipsnį(69).
      
      96.      Todėl direktyvos 4 straipsnio 6 dalis gali būti aiškinama taip, kad atitiktų žmogaus teises. Taigi su šiuo Parlamento nurodytu
         ieškinio pagrindu taip pat negalima sutikti.
      
      Dėl direktyvos 8 straipsnio 
      97.      Direktyvos 8 straipsnio pirmoji pastraipa suteikia valstybėms narėms galimybę taikyti sąlygą, kad iki šeimos narių prisijungimo
         globėjas būtų išbuvęs teritorijoje dvejus metus. Pagal antrąją pastraipą valstybė narė gali numatyti ne ilgesnį kaip trejų
         metų laukimo laikotarpį nuo prašymo dėl šeimos susijungimo pateikimo dienos tais atvejais, kai atitinkamos valstybės narės
         su šeimos susijungimu susijusiuose teisės aktuose, galiojančiuose direktyvos priėmimo dieną, atsižvelgiama į tos valstybės
         narės pajėgumą priimti. 
      
      98.      Taryba nurodo, kad laukimo laikotarpiai yra įprasta imigracijos politikos priemonė. Reikėtų sutikti, kad laukimo laikotarpiai
         gali būti teisėti beveik visais šeimos sujungimo atvejais. Teisė į šeimos sujungimą priimančiojoje valstybėje kaip žmogaus
         teisė pasižymi tuo, kad ji kyla tik išimtiniais atvejais esant ypatingoms aplinkybėms. Tokios aplinkybės gali lemti tai, kad
         ilgesnis laukimas nebebūtų pagrįstas(70). Todėl reikia patikrinti, ar taikant direktyvos 8 straipsnį gali būti pakankamai atsižvelgiama į tokį atvejį. 
      
      99.      Parlamentas atmeta tokią galimybę, o Komisija pateikia labai detalių pasiūlymų dėl išaiškinimo, kuris atitiktų žmogaus teises.
         Šiuo klausimu pirmiausia reikia konstatuoti, kad nuostatos dėl laukimo periodo, skirtingai nei anksčiau nagrinėtos nuostatos
         dėl amžiaus ribų, nenumato jokių pagrindų, kuriais remiantis būtų galima atsižvelgti į su šeimos susijungimu susijusius žmogaus
         teisių reikalavimus. 
      
      100. Vis dėlto tai, kad teisės požiūriu vartojamos nedetalizuotos sąvokos, t. y. „gali reikalauti“ pirmojoje pastraipoje ir „gali
         numatyti“ antrojoje pastraipoje, leidžia direktyva valstybių narių valdžios institucijoms numatytas galimybes aiškinti suderinamai
         su žmogaus teisėmis. 
      
      101. Šiuo atžvilgiu kyla klausimas, ar užteka, kad Bendrijos teisė suteiktų nacionaliniam įstatymų leidėjui diskreciją imtis iniciatyvos
         suteikti galimybę atskirais atvejais atlikti patikrinimą, kai to reikalauja žmogaus teisės, ar vis dėlto atitinkamos Bendrijos
         teisės nuostatos tekste bent jau turėtų būti numatytas pagrindas tokiam patikrinimui atlikti. Lemiamą reikšmę čia turi tai,
         kokia atsakomybė tenka Bendrijos teisės aktų leidėjui ir nacionaliniams parlamentams užtikrinant žmogaus teises bei teisinį
         aiškumą. 
      
      102. Sąvokos „gali reikalauti“ ir „gali numatyti“, aiškinamos remiantis EB 63 straipsnio antrąja pastraipa, kuri laikytina direktyvos
         pagrindu ir kuri nurodo tarptautinius įsipareigojimus, antrąja direktyvos konstatuojamąja dalimi, kurioje nurodyta, kad ši
         direktyva gerbia pagrindines teises ir laikosi principų, pripažintų, visų pirma, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių
         apsaugos konvencijos 8 straipsnyje bei Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje bei remiantis bendrais Bendrijos teisės
         principais, reikštų, kad valstybės narės gali taikyti laukimo laikotarpius tik atsižvelgdamos į EŽTK 8 straipsnyje numatytus
         ypatingus atvejus. 
      
      103. Toks sąvokų „gali reikalauti“ ir „gali numatyti“ aiškinimas yra įmanomas, tačiau nėra akivaizdus. Reglamentuodamas iš antrinės
         teisės išplaukiančios teisės į šeimos susijungimą taikymo išimtis, direktyvos 8 straipsnis pirmiausia iš tiesų numato valstybės
         narės įstatymų leidėjo diskreciją, palyginti su Bendrijos teisės aktų leidėju. Taigi sąvokos „gali reikalauti“ ir „gali numatyti“
         parodo, kad valstybės narės, atsižvelgiant į Bendrijos teisės aktų leidėjo suteiktas galias, turi teisę nustatyti ne ilgesnius
         kaip dvejų arba trejų metų laukimo laikotarpius. Jeigu valstybė narė perkelia tokią nuostatą į nacionalinę teisę vienpusiškai,
         t. y. nepaisydama savo įsipareigojimų žmogaus teisių srityje, tai reiškia, kad bet kuriuo atveju ji priima nacionalines nuostatas
         dėl laukimo periodo, nenumatydama galimybės atsižvelgti į ypatingus atvejus, kaip to reikalauja EŽTT praktika. Nacionalinės
         valdžios institucijos tokiu atveju privalėtų taikyti tokius įstatymus. Šiuo atveju taip pat nebebūtų galimybės taikyti direktyvos
         5 straipsnio 5 dalies ir 17 straipsnio. Atitinkamais ypatingais atvejais pagrindinių teisių ir žmogaus teisių pažeidimo galima
         būtų išvengti tik teisminio teisių gynimo būdu, tam tikromis aplinkybėmis kreipiantis ir į Teisingumo Teismą. Bet koks bandymas
         aiškinti direktyvos 8 straipsnį suderinamai su pagrindinėmis teisėmis tik nukeltų problemas vėlesniam laikui. 
      
      104. Žmogaus teisių nurodymas direktyvos antroje konstatuojamojoje dalyje netgi skatina tokį klaidingą ir vienpusišką direktyvos
         perkėlimą į nacionalinę teisę. Užuot priminus valstybėms narėms apie jų iš pagrindinių teisių ir žmogaus teisių kylančius
         įsipareigojimus, šioje konstatuojamojoje dalyje konstatuojama, kad direktyva, taip, kaip ji išdėstyta, atitinka pagrindines
         teises ir žmogaus teises. Jeigu valstybės narės pasitiki Bendrijos teisės aktų leidėjo vertinimu, jos neturi pagrindo nagrinėti
         pagrindinių teisių ir žmogaus teisių klausimų, kurie nėra aiškiai nurodyti direktyvos tekste. 
      
      105. Dėl to direktyvos 8 straipsnis, taip, kaip jis yra suformuluotas, yra mažų mažiausiai dviprasmiškas. Toks dviprasmiškumas,
         dėl to, kad yra neatsižvelgiama į ypatingus atvejus, padidina riziką pažeisti žmogaus teises. Tokiu atveju atsakomybė tektų
         ne tik valstybės narės įstatymų leidėjui, perkeliančiam direktyvą į nacionalinę teisę, bet ir Bendrijos teisės aktų leidėjui.
         Kadangi turi būti užtikrinta veiksminga žmogaus teisių apsauga, o teisė būti aiški, direktyvos 8 straipsnis pažeidžia Bendrijos
         teisę. 
      
      3.      Dėl vienodo požiūrio principo 
      106. Parlamentas nurodo, kad skirstymas į jaunesnius ir vyresnius vaikus, į vaikus ir sutuoktinius bei direktyvos leidžiamas skirtingas
         jos perkėlimas į valstybių narių teisę pažeidžia vienodo požiūrio principą. 
      
      107. Neatsižvelgdamas į EŽTK 14 straipsnį, kuriuo remiasi Parlamentas, Teisingumo Teismas Bendrijos teisėje suformavo bendrą lygiateisiškumo
         principą, kuris Teismų praktikoje taip pat dar vadinamas bendru teisių lygybės principu, vienodo požiūrio arba diskriminacijos
         draudimo principu. Pagal šį principą panašios aplinkybės negali būti vertinamos skirtingai, o skirtingos aplinkybės – vienodai,
         jeigu toks vertinimas nėra pateisinamas objektyviomis priežastimis(71). Skirtingas vertinimas bet kuriuo atveju turi būti proporcingas siekiamam tikslui(72).
      
      108. Pagrindinių teisių chartijos 21 straipsnis aiškiai draudžia tam tikras diskriminacijos formas, be kita ko, diskriminaciją
         dėl asmens amžiaus. Net jeigu Pagrindinių teisių chartija dar nėra teisiškai privaloma kaip pirminė teisė(73), Chartija, būdama teisės šaltinis, pateikia informaciją apie Bendrijos teisinės sistemos užtikrinamas pagrindines teises(74). Šios direktyvos atveju svarbu, kad pagal jos antrą konstatuojamąją dalį ji turi būti suderinama su pagrindinėmis teisėmis,
         pripažintomis, be kita ko, Pagrindinių teisių chartijoje. Penktoje konstatuojamojoje dalyje valstybės narės aiškiai raginamos
         įgyvendinti direktyvos nuostatas vengiant diskriminacijos dėl amžiaus. Todėl direktyvai taikant lygiateisiškumo principą turi
         būti skiriamas ypatingas dėmesys diskriminacijos dėl amžiaus draudimui. 
      
      109. Kita vertus, ne kiekvienas skirstymas pagal amžių yra laikomas draudžiama diskriminacija dėl amžiaus. Ypatingas dėmesys vaiko
         apsaugai parodo, kad amžius gali būti objektyvus skirtingų situacijų kriterijus, kurios negali būti vertinamos vienodai. Todėl
         gali būti leidžiama nustatyti amžiaus ribas(75).
      
      a)      Dėl vyresnių nei 12 metų vaikų 
      110. Nagrinėjant direktyvos 4 straipsnio 1 dalies paskutinę pastraipą pirmiausia reikia nurodyti, kad ši nuostata nenumato bendro
         vaikų skirstymo į jaunesnius ir vyresnius, tačiau suteikia galimybę vaikams, vyresniems nei 12 metų, taikyti papildomą reikalavimą,
         t. y. integracijos sąlygą, kai jie atvyksta savarankiškai, ne kartu su kitais savo šeimos nariais. Šiuo atveju kalbama ne vien tik apie amžiaus ribą, bet kitos rūšies skirstymą, pagal kurį amžius sudaro vieną iš keleto
         kumuliatyviai taikomų skirstymo kriterijų. 
      
      111. Jeigu šeimos pageidauja, kad būtų leista atvykti vienam vaikui, vyresniam nei 12 metų, tai paprastai yra jų pačių sprendimas. Šeimos nėra verčiamos tikrinti, ar vaikas atitinka
         integracijos sąlygą. Vaikas juk gali atvykti būdamas jaunesnio amžiaus arba kartu su vienu iš tėvų, arba kartu su kitu vaiku.
         
      
      112. Nevienodas požiūris į savarankiškai, ne kartu su kitais savo šeimos nariais, atvykstančius vaikus, vyresnius nei 12 metų,
         ir kitus vaikus gali būti pateisinamas dėl objektyvių priežasčių. Pagal direktyvos dvyliktą konstatuojamąją dalį 4 straipsnio
         1 dalies paskutine pastraipa siekiama skatinti prisijungti vaikus kuo ankstesniais gyvenimo metais ir taip palengvinti jų
         integraciją. Už to slypi teisėtas valstybių narių tikslas kuo labiau integruoti imigrantus į visuomenę. Manymas, kad jaunesni
         vaikai lengviau integruojasi į visuomenę, paremtas Bendrijos teisės aktų leidėjo diskrecija. 
      
      113. Be to, šis skirstymas proporcingas. Pasirinkta priemonė yra tinkama integracijos tikslui pasiekti, nes susijungimo atveju
         ji sudaro mažiau palankesnes sąlygas šeimoms, kurios palieka savo vaikus augti jų kilmės šalyje ir tik vėliau siekia prisijungti
         juos prie šeimos priimančiojoje valstybėje. Nėra akivaizdžiai švelnesnės priemonės. Tokia nuostata taip pat yra proporcinga
         tikslui, ypač jei atsižvelgsime į tai, kad šeimos turi galimybę prisijungti vaikus netaikant integracijos sąlygos. 
      
      114. Jei išimtiniais atvejais egzistuoja ypatingos aplinkybės, kurios trukdė vaikui  atvykti anksčiau arba kartu su kitais šeimos
         nariais, į jas turi būti atsižvelgiama aiškinant, nustatant ir taikant integracijos sąlygą. Priešingu atveju skirtingos situacijos
         nesant objektyvių priežasčių būtų vertinamos vienodai. 
      
      115. Taip aiškinant direktyvos 4 straipsnio 1 dalies paskutinė pastraipa atitinka lygiateisiškumo principą. 
      
      b)      Dėl vyresnių nei 15 metų vaikų 
      116. Amžiaus riba, nustatyta direktyvos 4 straipsnio 6 dalyje, yra kitokio pobūdžio negu nustatytoji 4 straipsnio 1 dalies paskutinėje
         pastraipoje. Ji apima būtent kiekvieną vaikų, sulaukusių penkiolikos metų, atvykimą, jei prašymas dėl šeimos susijungimo yra pateikiamas jau po to. Todėl tai taikoma
         ir šeimoms, kurios negalėjo laisvai nuspręsti prisijungti vaiką iki jam sukaks numatytas amžius, pavyzdžiui, šeimoms, kurioms
         susijungimas iš viso tapo įmanomas tik šiuo laikotarpiu. 
      
      117. Nelabai įtikinama yra Komisijos nuomonė, kad ir šiuo atveju šeimos, laiku pateikusios prašymus dėl susijungimo, gali išvengti
         gresiančių neigiamų pasekmių. Direktyva numato įvairius reikalavimus prašymams dėl šeimos susijungimo. Pagal 3 straipsnio
         1 dalį globėjas privalo turėti valstybės narės išduotą, vienerius metus arba ilgesnį laiką galiojantį leidimą gyventi ir pagrįstas
         perspektyvas gauti teisę nuolat apsigyventi. Pagal 7 straipsnį jis taip pat privalo turėti atitinkamas gyvenamąsias patalpas,
         šeimos nariams skirtą ligos draudimą, pastovių ir nuolatinių pajamų. Jeigu nurodytos sąlygos nėra įvykdytos, prašymas gali
         būti atmestas. Tad šeimos paprastai negali laisvai nuspręsti dėl atitinkamų vaikų atvykimo momento. Taigi šiuo atveju nuostata
         numato amžiaus ribą, kuri nėra apibrėžiama remiantis papildomais kriterijais. 
      
      118. Tačiau ir tokiais atvejais priimančiųjų valstybių narių integracijos interesas gali pateisinti nevienodą požiūrį, pagrįstą
         amžiaus riba. Įstatymų leidėjas gali remtis prielaida, kad egzistuoja tikrai didelė tikimybė, jog paaugliai daug sunkiau integruosis
         į visuomenę negu jaunesnio amžiaus vaikai. 
      
      119. Be to, aptariami paaugliai, prisijungę prie šeimos, su tėvais kaip nepilnamečiai vaikai gyvens tik trumpai, tačiau per šį
         laikotarpį jie galėtų įgyti teisę gyventi priimančiojoje valstybėje, netaikant jiems tų pačių reikalavimų kaip suaugusiems
         asmenims. Net jeigu tokie vaikai įvažiuotų į šalį iš karto po prašymo pateikimo, pilnametyste laikant 18 metų, nepilnamečiais
         vaikais jie būtų laikomi tik trejus metus. Tačiau direktyva leidžia prašymus išnagrinėti per devynių mėnesių laikotarpį, kuris
         išimtiniais atvejais gali būti pratęstas. Todėl kai kurie prisijungiantys jaunuoliai įvažiuodami į šalį jau gali būti beveik
         pilnamečiai. Dėl to negalima atmesti galimybės, kad vaikai, kurie šeimoje kaip šeimos nariai gyveno tik minimalų laikotarpį,
         patys gali įgyti savarankišką leidimą gyventi todėl, kad valstybė narė nepanaikina leidimo gyventi sulaukus pilnametystės
         pagal direktyvos 16 straipsnio 1 dalies a punktą, arba todėl, kad leidimo gyventi atėmimas prieštarauja EŽTT praktikai dėl
         šeimų, gyvenančių priimančiojoje valstybėje, išskyrimo(76).
      
      120. Šiomis aplinkybėmis reikia padaryti išvadą, kad amžiaus riba yra tinkamas ir reikalingas skirstymo kriterijus. Atsižvelgiant
         į tai, kad vaikai, kuriems sukako 15 metų, paprastai yra mažiau priklausomi nuo tėvų negu jaunesnio amžiaus vaikai, nėra abejonės,
         jog minėtas kriterijus yra tinkamas numatytam tikslui pasiekti. 
      
      121. Jeigu tam tikromis ypatingomis aplinkybėmis konkrečiu atveju turi būti leidžiama vaikui prisijungti prie šeimos, teisė į tokį
         šeimos susijungimą yra pagrįsta žmogaus teisių apsauga(77).
      
      122. Todėl darytina išvada, kad skirstymas pagal direktyvos 4 straipsnio 6 dalį, aiškinant ją atsižvelgiant į žmogaus teises, yra
         pateisinamas dėl objektyvių priežasčių. 
      
      c)      Dėl skirstymo į sutuoktinius ir vaikus 
      123. Parlamentas nesutinka su tuo, kad vaikai, vyresni nei 12 metų, turi atitikti integracijos sąlygą, o sutuoktiniams ši sąlyga
         netaikoma. Parlamento nuomone, nepilnamečiams vaikams paprastai reikia didesnės apsaugos negu suaugusiems sutuoktiniams. Taryba
         šiuo atžvilgiu nurodo, kad tokia nuostata siekiama tinkamiau išnaudoti jaunesnių vaikų integracijos galimybes. 
      
      124. Bendrijos teisės aktų leidėjas galėjo daryti prielaidą, kad sutuoktinių ir vaikų padėtis yra skirtinga. Pavyzdžiui, santuoka
         yra pagrįsta visą gyvenimą trunkančiu bendro ūkio vedimu. Todėl skirstymas į sutuoktinius ir vaikus nepažeidžia lygiateisiškumo
         principo. 
      
      d)      Dėl prieštaravimų, susijusių su pasinaudojimu numatytomis galimybėmis 
      125. Galiausiai Parlamentas teigia, kad valstybėms narėms suteikiamomis galimybėmis pažeidžiamas lygiateisiškumo principas. Dėl
         tokių galimybių ir atitinkamai dėl skirtingų terminų joms įgyvendinti panašūs atvejai skirtingose valstybėse narėse gali būti
         vertinami skirtingai. 
      
      126. Tačiau Parlamentas neatsižvelgia į tai, kad Bendrija nėra įsipareigojusi visiškai suderinti teisės į šeimos susijungimą. Atvirkščiai,
         ji gali suteikti valstybėms narėms veiksmų laisvę, kurią įgyvendina jos pačios. EB 63 straipsnio antrojoje pastraipoje netgi
         yra numatyta su teisės aktų leidybos politiką susijusi pareiga(78). Būtent dėl tokios diskrecijos teisės suteikimo gali skirtis nuostatos įvairiose valstybėse narėse. Tai negali būti laikoma
         lygiavertiškumo principo pažeidimu(79).
      
      C –    Santrauka
      127. Apibendrinant tai, kas buvo pasakyta, reikia padaryti išvadą, kad ieškinys yra nepriimtinas, nes teisės aktų dalys, kurias
         šiuo atveju ginčija Parlamentas, negali būti apskųstos atskirai. Tačiau jeigu Teisingumo Teismas nuspręstų nagrinėti bylą
         iš esmės, reikėtų panaikinti direktyvos 4 straipsnio 6 dalį, nes nebuvo konsultuotasi su Parlamentu, ir direktyvos 8 straipsnį
         dėl teisės į šeimos gyvenimo gerbimą pažeidimo. 
      
      V –    Dėl išlaidų 
      128. Pagal Procedūros reglamento 69 straipsnio 2 dalį pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti išlaidas, jeigu laimėjusioji šalis
         to prašė. Kadangi ieškinys buvo atmestas kaip nepriimtinas, Parlamentas padengia savo ir Tarybos patirtas bylinėjimosi išlaidas.
         
      
      129. Remiantis Procedūros reglamento 69 straipsnio 4 dalimi į bylą įstojusios Komisija ir Vokietijos Federacinė Respublika pačios
         padengia savo bylinėjimosi išlaidas. 
      
      VI – Išvada
      130. Remdamasis išdėstytais argumentais, siūlau Teisingumo Teismui priimti tokį sprendimą: 
      
      1.      Atmesti ieškinį. 
      2.      Priteisti iš Europos Parlamento padengti savo ir Tarybos patirtas bylinėjimosi išlaidas.  
      3.      Vokietijos Federacinė Respublika ir Europos Bendrijų Komisija padengia savo bylinėjimosi išlaidas. 
      1 – 	Originalo kalba: vokiečių. 
      
      2 – 	OL L 251, p. 12. 
      
      3 – 	2005 m. balandžio 12 d. Europos Parlamento rezoliucijoje, kurioje pateikiamos pastabos, sudarančios neatskiriamą sprendimo
         dėl 2003 m. finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto patvirtinimo įvykdymo dalį, IV skirsnyje – Teisingumo Teismas
         (C6‑0017/2005‑2004/2043 (DEC), dokumentas P6_TA‑PROV(2005)0095, ataskaita A6‑0066/2005, dar nepaskelbtas OL) – Parlamentas
         džiaugiasi generalinių advokatų išvadų sumažėjimu. 
      
      4 – 	ETS 35. 
      
      5 – 	ETS 163, direktyva neteisingai nurodo 1987 metus. 
      
      6 – 	ETS 93. 
      
      7 –       KOM (2002) 225, p. 19. 
      
      8 –       Pateikta pasirašyti 1989 m. lapkričio 20 d. (Jungtinių Tautų sutarčių rinkinys, 1577 tomas, p. 43). Visos valstybės narės
         ratifikavo šią konvenciją. Sutarties dėl konstitucijos Europai I‑3 straipsnio 3 dalies antroji pastraipa taip pat aiškiai
         nurodo, kad Europos Sąjunga skatina vaiko teisių apsaugą, kurios Pagrindinių teisių chartijos 24 straipsnyje (Sutarties dėl
         konstitucijos Europai II‑84 straipsnis) pripažįstamos pagrindinėms teisėms. 
      
      9 – 	Nurodyta 4 išnašoje. 
      
      10 –       Remiantis sutarčių biuro tinklapio http://conventions.coe.int 2005 m. balandžio 14 d. duomenimis, šią nuostatą pripažino Belgijos
         Karalystė, Vokietijos Federacinė Respublika, Estijos Respublika, Graikijos Respublika, Ispanijos Karalystė, Prancūzijos Respublika,
         Airija, Italijos Respublika, Kipro Respublika, Liuksemburgo Didžioji Hercogystė, Nyderlandų Karalystė, Austrijos Respublika,
         Lenkijos Respublika, Portugalijos Respublika, Slovėnijos Respublika, Suomijos Respublika, Švedijos Karalystė ir Jungtinė Didžiosios
         Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė, o nepripažino Čekijos Respublika, Latvijos Respublika, Vengrijos Respublika, Maltos
         Respublika ir Slovakijos Respublika. 1996 m. ratifikuojant pataisytą chartiją Danija, atrodo, pripažino 19 straipsnio 6 dalį.
         Ratifikuojant pataisytą chartiją Lietuvos Respublika neprisijungė prie 19 straipsnio 6 dalies. 
      
      11 – 	Nurodyta 5 išnašoje. 
      
      12 – 	Nurodyta 6 išnašoje. Iki šiol ratifikavo 8 valstybės, tarp jų: Ispanijos Karalystė, Prancūzijos Respublika, Italijos Respublika,
         Nyderlandų Karalystė, Portugalijos Respublika ir Švedijos Karalystė. 
      
      13 – 	Jungtinių Tautų sutarčių rinkinys, 999 tomas, p. 171. 
      
      14 – 	Nurodyta 8 išnašoje. 
      
      15 – 	Niujorkas, 1990 m. gruodžio 18 d., Jungtinių Tautų sutarčių rinkinys, 2220 tomas, I‑39481. 
      
      16 – 	Ratifikavo 18 valstybių, tarp jų Kipras, Italija, Portugalija, Slovėnija ir Švedija. 
      
      17 – 	Žr. mano 2005 m. birželio 16 d. Išvadą byloje Italija prieš Komisiją (C‑138/03, C‑324/03 ir C‑431/03, Rink. p. I‑0000, 45 punktas su tolimesnėmis nuorodomis). 
      
      18 – 	Fungueiriño‑Lorenzo „Visa-, Asyl- und Einwanderungspolitik vor und nach dem Amsterdamer Vertrag“, p. 81 ir paskesni. Šiuo
         klausimu taip pat žr. Röben: Grabitz/Hilf, Das Recht der Europäischen Union, 1999 m. gegužės mėn., EB 63 straipsnis, 43 punktas. 
      
      19 – 	Dėl EB 176 straipsnio žr. 2000 m. birželio 22 d. Sprendimą Fornasar ir kt. (C-318/98, Rink. p. I‑4785, 46 punktas) ir 2005 m. balandžio 14 d. Sprendimą Deponiezweckverband Eiterköpfe (C-6/03, Rink. p. I‑2753, 27 ir paskesni punktai). 
      
      20 – 	Žr., pavyzdžiui, Weiß: Streinz, EUV/EGV, 2003, EB 63 straipsnis, 68 punktas ir Brechmann: Calles/Ruffert, Kommentar zum EU-Vertrag und EG-Vertrag, 2 leidimas, 2002, EB  63 straipsnis, 42 punktas. 
      
      21 – 	Šis ženklus privalomos teisinės galios apribojimas taikomas ne tik nagrinėjamai direktyvai, bet ir kitiems toliau išvardytiems
         teisės aktams, kurie taip pat paremti tik EB 63 straipsnio pirmosios pastraipos 3 ir 4 punktais: 2004 m. gruodžio 13 d. Tarybos
         direktyvai 2004/114/EB dėl trečiosios šalies piliečių priėmimo studijų, mokinių mainų, neatlygintino stažavimosi ar savanoriškos
         tarnybos tikslais sąlygų (OL L 375, p. 12); 2004 m. balandžio 29 d. Tarybos sprendimui 2004/573/EB dėl jungtinių skrydžių
         organizavimo, iš dviejų ar daugiau valstybių narių teritorijos išsiunčiant trečiųjų valstybių piliečius (OL L 261, p. 28);
         2004 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyvai 2004/81/EB dėl leidimo gyventi šalyje išdavimo trečiųjų šalių piliečiams, kurie
         yra prekybos žmonėmis aukos arba kurie dalyvavo vykdant nelegalios imigracijos padėjimo veiksmus, bendradarbiaujantiems su
         kompetentingomis institucijomis (OL L 261, p. 19); 2004 m. vasario 23 d. Tarybos sprendimui 2004/191/EB, nustatančiam finansinių
         skirtumų, atsirandančių dėl Direktyvos 2001/40/EB dėl abipusio sprendimų dėl trečiųjų šalių piliečių išsiuntimo pripažinimo
         taikymo, kompensavimo kriterijus ir praktines priemones (OL L 60, p. 55); 2003 m. lapkričio 25 d. Tarybos direktyvai 2003/110/EB
         dėl pagalbos tranzito, susijusio su išsiuntimu oro transportu, atvejais (OL L 321, p. 26); 2003 m. lapkričio 25 d. Tarybos
         direktyvai 2003/109/EB dėl trečiųjų valstybių piliečių, kurie yra ilgalaikiai gyventojai, statuso (OL L 16,  44); 2003 m.
         gegužės 14 d. Tarybos reglamentui (EB) Nr. 859/2003, išplečiančiam Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 ir Reglamento (EEB) Nr. 574/72
         nuostatų taikymą trečiųjų šalių piliečiams, kuriems jos dar netaikomos dėl jų pilietybės (OL L 124, p. 1); 2002 m. birželio
         13 d. Tarybos reglamentui (EB) Nr. 1030/2002, nustatančiam vienodą leidimų apsigyventi trečiųjų šalių piliečiams formą (OL L 157,
         p. 1), ir 2001 m. gegužės 28 d. Tarybos direktyvai 2001/40/EB dėl abipusio sprendimų dėl trečiųjų šalių piliečių išsiuntimo
         pripažinimo (OL L 149, p. 34). 
      
      22 – 	Žr. 1996 m. gruodžio 5 d. Airijos prezidentavimo dokumentą „Europos Sąjunga šiandien ir rytoj“, CONF/2500/96, A dalis,
         I skirsnis, 2 skyrius. Nors tuometiniame siūlyme dėl Sutarties pataisos buvo numatyti norminiai įgaliojimai, nebuvo jokios
         nuostatos, panašios į antrąją pastraipą. 
      
      23 – 	Tuo metu galiojusi ES sutartis valstybėms narėms suteikė teisę ne tik priimti bendrąsias pozicijas ir imtis bendrų veiksmų,
         bet ir priimti teisinę galią turinčius susitarimus. 
      
      24  – 	Jau vien šios aiškinimo problemos parodo, kad tinkamesnis yra Sutarties dėl Konstitucijos Europai III‑267 straipsnyje
         numatytas būdas, t. y. atsisakyti tokių priemonių, kokios numatytos EB 63 straipsnio antrojoje pastraipoje. 
      
      25 – 	Žr. 1995 m. gegužės 16 d. Bundesverfassungsgericht (Vokietijos Federacinis Konstitucinis Teismas) sprendimą Kruzifix (1 BvR 1087/91, BVerfGE 93, 1 ir ypač 21 punktą, kuriame yra tolesnės nuorodos). 
      
      26  – 	Pavyzdžiui, B. Hailbronner „European Immigration and Asylum Law under the Treaty“, Common Market law Review, 1998, p. 1047 (1051). Panašu, kad tokios nuomonės laikosi ir Komisija, kuri dėl Direktyvos 2001/40 (OL L 149, p. 34) neperkėlimo
         į nacionalinę teisę Teisingumo Teisme pareiškė keturis ieškinius dėl įsipareigojimų neįvykdymo: prieš Liuksemburgą (C‑448/04,
         OL C 314, p. 6), prieš Prancūziją (C‑450/04, OL C 314, p. 7), prieš Italiją (C‑462/04, OL C 6, 2005, p. 30) ir prieš Graikiją
         (C‑474/04, OL C 314, p. 10). Kaltinamos valstybės narės nurodytose bylose taip pat nesirėmė Sutarties 63 straipsnio antrąja
         pastraipa, o tvirtino, kad jos jau ruošėsi perkelti direktyvą į nacionalinę teisę. 
      
      27 – 	Dėl 3 punkto b papunkčio Taryba 2004 m. gruodžio 22 d. Sprendimu (priimtu vienbalsiai), numatančiu reglamentuoti tam tikras
         sritis, kurioms taikoma Europos Bendrijos steigimo sutarties trečiosios dalies IV antraštinė dalis, tos Sutarties 251 straipsnyje
         nurodyta tvarka, nuo 2005 m. sausio 1 d. įvedė balsavimą kvalifikuota balsų dauguma (OL L 396, p. 45).
      
      28 – 	Žr. mano 2004 m. liepos 8 d. Išvadą Dragaggi (C‑117/03, Rink. p. I‑1, 24 ir paskesni punktai). 
      
      29 –	Šia prasme žr. 2004 m. spalio 5 d. Sprendimą Komisija prieš Graikiją (Ouzo) (C‑475/01, Rink. p. I‑8923, 15 ir paskesni punktai). 
      
      30 – 	1972 m. birželio 28 d. Sprendimas Jamet prieš Komisiją (37/71, Rink. p. 483, 10–12 punktai); 1974 m. spalio 23 d. Sprendimas Transocean Marine Paint prieš Komisiją (17/74, Rink. p. 1063, 21 punktas); 1998 m. kovo 31 d. Sprendimas Prancūzija ir kt. prieš Komisija (Kalio karbonatas ir druska) (C‑68/94 ir C‑30/95, Rink. p. I‑1375, 256); 2002 m. gruodžio 10 d. Sprendimas Komisija prieš Tarybą (Konvencija dėl branduolinės saugos) (C‑29/99, Rink. p. I‑11221, 45 punktas) ir 2005 m. gegužės 24 d. Sprendimas Prancūzija prieš Parlamentą ir Tarybą (Bandymai su gyvūnais) (C‑244/03, Rink. p. I‑4021, 12 ir 21 punktai). 
      
      31 – 	Žr. sprendimą Prancūzija prieš Parlamentą ir Tarybą  (nurodytas 30 išnašoje, 15 punktas). 
      
      32  – 	Žr. 2000 m. spalio 5 d. Sprendimą Vokietija prieš Parlamentą ir Tarybą (Tabakas) (C‑376/98, Rink. p. I‑8419, 117 punktas). 
      
      33 – 	Šiuo atveju nereikia atsakyti į klausimą, ar Teisingumo Teismas prejudicinio sprendimo pagrindu galėtų atskirai panaikinti
         ginčijamas nuostatas, jeigu paaiškėtų, kad jos neteisėtos. Tačiau yra pakankamas pagrindas manyti, kad šioje byloje negaliojančia
         turėtų būti pripažinta visa direktyva, o ne jos dalis. 
      
      34 – 	1954 m. gruodžio 21 d. Sprendimas Prancūzija priešAukščiausiąją valdžios instituciją (1/54, Rink. 1954–1955, p. 7, 33) ir 1960 m. gegužės 10 d. Sprendimas Vokietija prieš Aukščiausiąją valdžios instituciją (19/58, Rink. 1960, p. 483, 500). 
      
      35 – 	2005 m. balandžio 28 d. Išvada byloje Atzeni ir kt. (C‑346/03 ir C‑529/03, Rink. p. I‑0000, 70 punktas) ir 2004 m. gruodžio 16 d. Išvada byloje Belgija prieš Komisiją (2005 m. balandžio 14  d. Sprendimas C‑110/03, Rink. p. I‑2801, 29 punktas).
      
      36 – 	2000 m. liepos 13 d. Sprendimas Salzgitter prieš Komisiją (C‑210/98 P, Rink. p. I‑5843, 56 punktas), kuris buvo priimtas Komisijos naudai. 
      
      37 – 	1992 m. liepos 16 d. Sprendimas Parlamentas prieš Tarybą (Prekių vežimas keliais) (C‑65/90, Rink. p. I‑4593, 16 punktas); 1993 m. spalio 5 d. Sprendimas Drießen ir kt. (C‑13/92–C‑16/92,  Rink. p. I‑4751, 23 punktas) ir 1994 m. spalio 5 d. Sprendimas Vokietija prieš Tarybą dėl bendro  bananų rinkos organizavimo (C‑280/93, Rink. p. I‑4973, 38 punktas). 
      
      38 – 	Pirmininko pastabos, Tarybos dokumentas Nr. 6585/03, p. 9, žr. 3 išnašoje. 
      
      39 – 	Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pakeisto pasiūlymo dėl 2003 m. balandžio 9 d. Tarybos direktyvos dėl teisės
         į šeimos susijungimą (OL C 64 E, 2004, p. 283 ir 373). Motyvai išplaukia iš Parlamento narės Carmen Cerdeira Morterero 2003 m.
         kovo 24 d. Pranešimo A5‑0086/2003. 
      
      40 – 	Žr., be kita ko, teisėkūros rezoliucijos, nurodytos 39 išnašoje, 22–25 pataisas. 
      
      41 – 	Žr. teisėkūros rezoliucijos 26 pataisą, nurodyta 39 išnašoje. 
      
      42 – 	2002 m. liepos 11 d. Sprendimas Carpenter (C‑60/00, Rink. p. I‑6279, 41 punktas) ir 2003 m. rugsėjo 23 d. Sprendimas Akrich (C‑109/01, Rink. p. I‑9607, 58 punktas). 
      
      43 – 	Sprendimų Carpenter 42 punktas ir Akrich 59 punktas (abu nurodyti 42 išnašoje). 
      
      44 – 	Žr. mano 2005 m. kovo 10 d. Išvadą byloje Komisija prieš Ispaniją (C‑503/03, Rink. p. I‑0000, 37 punktas su kitomis nuorodomis). 
      
      45 – 	Šiuo klausimu pirmiausia primintina iš Europos ekonominės erdvės (EEE) susitarimo kylanti teisė. 
      
      46 – 	1989 m. birželio 22 d. Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimas Eriksson prieš Švediją (Serija A, Nr. 156, § 58). 
      
      47 – 	2000 m. liepos 13 d. Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimas Elsholz prieš Vokietiją (Recueil des arrêts et dêcisions, 2000-VIII, § 44). 
      
      48 – 	1997 m. rugsėjo 26 d. Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimas Mehemi prieš Prancūziją (Recueil des arrêts et dêcisions, 1997‑VI, § 27). 
      
      49 – 	1985 m. gegužės 28 d. Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimas Abdulaziz, Cabales ir Bankandali prieš Jungtinę Karalystę (Serija A, Nr. 94, § 67 ir paskesni); 1996 m. vasario 19 d. Sprendimas Gül prieš Šveicariją (Recueil des arrêts et dêcisions 1996‑I, § 38); 1996 m. lapkričio 28 d. Sprendimas Ahmut prieš Nyderlandus (Recueil des arrêts et dêcisions, 1996‑VI, § 63 ir 67) bei 2001 m. gruodžio 21 d. Sprendimas Sen prieš Nyderlandus (§ 31 ir 36). 
      
      50 – 	Sprendimai Abdulaziz (§ 68); Gül (§ 39) ir Ahmut (§ 70) (visi sprendimai nurodyti 49 išnašoje). Sprendimas Abdulaziz dar buvo priimtas vienbalsiai, tačiau sprendimas Gül priimtas balsams pasiskirsčius septyni balsai prieš du, o sprendimas Ahmut tik penki balsai prieš keturis. 
      
      51 – 	Žr., pavyzdžiui, 2003 m. kovo 23 d. Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimą I. M. prieš Nyderlandus; 2003 m. gegužės 13 d. Sprendimą Chandra prieš Nyderlandus; 2004 m. liepos 6 d. Sprendimą Ramos Andrade prieš Nyderlandus ir 2005 m. balandžio 5 d. Sprendimą Benamar prieš Nyderlandus. 
      52 – 	Sprendimas Sen (nurodytas 49 išnašoje, § 40). 
      
      53 – 	Žr. 2004 m. spalio 19 d. Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimą dėl ieškinių priimtinumo Tuquabo-Tekle prieš Nyderlandus ir 2004 m. rugsėjo 14 d. Sprendimą Rodriques da Silva ir Hoogkamer prieš Nyderlandus.
      54 – 	Iš to galima padaryti išvadą, kad logiška, jog pagal direktyvos 10 straipsnio 1 dalį pabėgėlių atveju netaikoma 4 straipsnio
         1 dalies paskutinė pastraipa.  
      
      55 – 	Pranešimas Nr. 930/2000: Australija, 2001 m. rugpjūčio 16 d., CCPR/C/72/D/930/2000, 7.1–7.3 dalys (Teismų praktika), http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/488b0273fa4febfbc1256ab7002e5395?Opendocument.
         
      
      56 – 	Žr. teisėjo Martens atskirąją nuomonę, kuriai pritarė teisėjas Russo sprendime Gül (nurodytas 49 išnašoje, 6 ir paskesni punktai), kurioje neabejojama pripažinimu pozityvia teise, tačiau vis tiek atliekamas
         klasikinis motyvų tikrinimas. Taip pat žr. teisėjų Thoìr Vilhjaìlmsson ir Bernhardt atskirąją nuomonę sprendime Abdulaziz (nurodyta 49 išnašoje), kurie savo nuomonę grindžia EŽTK 8 straipsnio 2 dalimi. 
      
      57 – 	Žr. šios išvados 61 punktą. 
      
      58 – 	Šiuo atveju aiškiai skiriasi teisėjo Martens atskiroji nuomonė (nurodyta 56 išnašoje) nuo EŽTT nuomonės: Martens pripažįsta
         daug platesnę teisę į šeimos susijungimą nei EŽTT. 
      
      59 – 	Dėl Socialinės chartijos žr. Bundesverfassungsgericht (Vokietijos Federacinis Konstitucinis Teismas), BVerfGE 76, 1 (82 ir paskesni punktai) – šeimos susijungimas. Dėl kitų Europos socialinės chartijos nuostatų siauro aiškinimo žr. 1978 m. birželio 15 d. Sprendimą Defrenne III (149/77, Rink. p. 1365, 26–29 punktai); 1988 m. vasario 2 d. Sprendimą Blaizot (24/86, Rink. p. 379, 17 punktas); 1999 m. sausio 28 d. Generalinio advokato F. G. Jacobs išvadą byloje Albany (C-67/96, Rink. p. I‑5751, 146 punktas) ir 1988 m. birželio 15 d. Generalinio advokato C. O. Lenz išvadą byloje Bergemann (236/87, Rink. p. 5125, 28 punktas).
      
      60 – 	Žr. šios išvados 21 punktą. 
      
      61 – 	Digest of the Case Law of the ECSR, 2005 m. kovo mėn., p. 84, http://www.coe.int/T/F/Droits_de_l'Homme/Cse/Digest_bil_mars_05.pdf.
         Žr. taip pat 2004 m. išvadas dėl Estijos, 1 tomas, 89/174 skyrius ir išvadas dėl Nyderlandų, XVI-1, 2 tomas, 72/257 skyrius,
         kurios nurodo Conclusions I , p. 216 (tikriausiai 363/374 skyrių dėl Vokietijos); jas visas galima rasti adresu: http:/hudoc.esc.coe.int/esc/search/default.asp.
         
      
      62 – 	Dėl draudimų užsiimti profesine veikla žr. 2004 m. liepos 27 d. Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimą Sidabras ir Džiautas prieš Lietuvą (47 punktas), dėl iš socialinės teisės aktų kylančių reikalavimų žr. 2003 m. rugsėjo 30 d. Sprendimą Koua Poirrez prieš Prancūziją (39 ir 29 punktai) ir dėl diskriminacijos profesinių sąjungų narių atžvilgiu žr. 2002 m. liepos 2 d. Sprendimą Wilson, National Union of Journalists ir kt. prieš Jungtinę Karalystę (40, 32 ir paskesni punktai bei 37 punktas). Teisingumo Teismas iki šiol tik 1998 m. vasario 17 d. Sprendime Grant (C‑249/96, Rink. p. I-621, 46 ir paskesni punktai) pareiškė neigiamą nuomonę dėl neteisminio kontrolės organo, šiuo atveju
         Europos socialinių teisių komiteto, kuris kontroliuoja Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto įgyvendinimą, praktikos.
         
      
      63 – 	Direktyvos 3 straipsnio 4 dalies b punktas tikriausiai taip pat dėl šios priežasties aiškiai nurodo, kad valstybėms narėms,
         esančioms Europos socialinės chartijos ir (arba) Europos konvencijos dėl darbuotojų migrantų teisinio statuso sutarties šalimis,
         tiek, kiek tai susiję su kitų sutarties šalių darbuotojais migrantais, taikomi platesni įpareigojimai dėl teisės į šeimos
         susijungimą nei numatytieji tik direktyvos nuostatomis (ir EŽTK 8 straipsniu). 
      
      64 – 	Verfassungsgerichtshof (Austrijos Konstitucinis Teismas) savo 2003 m. spalio 8 d. Nutartyje G 119, 120/03‑13 laikosi panašios nuomonės dėl žmogaus
         teisių reikalavimų, taikomų Austrijos teisei (http://www.vfgh.gv.at/presse/G119_13_03.pdf, p. 20 ir paskesni). 
      
      65 – 	1989 m. liepos 13 d. Sprendimas Wachauf (5/88, Rink. p. 2609, 19 punktas). 
      
      66 – 	2003 m. lapkričio 6 d. Sprendimas Lindqvist (C‑101/01, Rink. p. I‑12971, 87 punktas), taip pat žr. 2005 m. balandžio 26 d. Sprendimą Stichting „Goed Wonen“ (C‑376/02, Rink. p.  I‑3445, 32 punktas). 
      
      67 – 	Panašios kritiškos nuomonės, kurią nurodė Parlamentas, laikomasi 2003  m. nepriklausomų pagrindinių teisių ekspertų tinklo,
         kurį įkūrė Komisija, metiniame pranešime: http://europa/eu.int/comm/justice_home/cfs_cdf/doc/report_eu_2003_en.pdf (p. 55).
      
      68 – 	Tarybos duomenimis atitinkama amžiaus riba yra nustatyta tik Austrijos teisėje. 
      
      69 – 	Žr. šios išvados 86 punktą. 
      
      70 – 	Žr. Verfassungsgerichtshof (Austrijos Konstitucinis Teismas) 2003 m. spalio 8 d. Nutartį (nurodyta 64 išnašoje, III, 2 punkto c papunktis). 
      
      71 – 	1988 m. rugsėjo 20 d. Sprendimas Ispanija prieš Tarybą (203/86, Rink. p. 4563, 25 punktas); 1997 m. liepos 17 d. Sprendimas SAM Schiffahrt ir Stapf (C‑248/95 ir C‑249/95, Rink. p. I‑4475, 50 punktas); 2000 m. balandžio 13 d. Sprendimas Karlsson ir kt. (C‑292/97, Rink. p. I‑2737, 39 punktas); 2002 m. kovo 12 d. Sprendimas Omega Air ir kt. (C‑27/00 ir C‑122/00, Rink. p. I‑2569, 79 punktas); 2003 m. rugsėjo 9 d. Sprendimas Milk Marque ir National Farmers‘ Union (C‑137/00, Rink. p. I‑7975, 126 punktas); 2004 m. rugsėjo 9 d. Sprendimas Ispanija prieš Komisiją (C‑304/01, Rink. p. I‑7655, 31 punktas) ir 2004 m. gruodžio 14 d. Sprendimas Swedish Match (C‑210/03, Rink. p. I‑11891, 70 punktas). 
      
      72 – 	1994 m. kovo 23 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas Huet prieš Audito Rūmus (T‑8/93, Rink. p. II‑103, 45 punktas); 2004 m. kovo 2 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas Di Marzio prieš Komisiją (T‑14/03, Rink. p. I‑0000, 83 punktas) ir 2005 m. vasario 15 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas Pyres (T‑256/01, Rink.p. I‑0000, 61 punktas). Taip pat dėl „pozityvios diskriminacijos“ žr. 2000 m. liepos 6 d. Sprendimą Abrahamsson ir Anderson (C‑407/98, Rink. p. I‑5539, 55 punktas) ir 2004 m. rugsėjo 30 d. Sprendimą Briheche (C‑319/03, Rink. p. I‑8807, 31 punktas). 
      
      73 – 	Tai Pirmosios instancijos teismas pabrėžia savo 2004 m. spalio 28 d. Sprendime Lutz Herrera prieš Komisiją (T‑219/02 ir T‑337/02, Rink. p. I‑0000, 88 punktas) ir sprendime Pyres (nurodytas 72 išnašoje, 66 punktas), nagrinėdamas klausimą dėl amžiaus ribų, tačiau nekeldamas klausimo dėl bendro lygiateisiškumo
         principo reikalavimų šioms amžiaus riboms. 
      
      74 – 	Šiuo klausimu žr. 2001 m. vasario 8 d. Generalinio advokato A. Tizzano išvadą byloje BECTU (C‑173/99, Rink. p. I‑4881, 28 punktas); 2001 m. liepos 10 d. Generalinio advokato P. Léger išvadą byloje Hautala (C‑353/99 P, Rink. p. I‑9565, 82 ir 83 punktai); 2001 m. rugsėjo 20 d. Generalinio advokato J. Mischo išvadą byloje Booker Aquaculture ir Hydro Seafood (C‑20/00 ir C‑64/00, Rink. p. I‑7411, 126 punktas); 2004 m. birželio 29 d Generalinio advokato M. Poiares Maduro išvadą byloje
         Nardone (C‑181/03 P, Rink. p. I‑199, 51 punktas) bei mano 2004 m. spalio 14 d. Išvadą byloje Berlusconi ir kt. (C‑387/02, C‑391/02 ir C‑403/02, Rink. p. I‑3565, 83 punktas) ir 2005 m. sausio 27 d. Išvadą byloje Housieaux (C‑186/04, Rink. p. I‑3299, 11 punktas). 
      
      75 – 	Teisingumo Teismas nusprendė, kad amžiaus ribų, įprastai nustatytų valstybės tarnautojų statute, nenurodymas yra pagrindas
         panaikinti konkursą: 1972 m. kovo 22 d. Sprendimas Costacurta prieš Komisiją (78/71, Rink. p. 163, 9 ir paskesni punktai). 
      
      76 – 	Pagal nusistovėjusią EŽTT praktiką išsiunčiant asmenį iš šalies, kurioje gyvena jo artimi giminaičiai, gali būti apribojama
         teisė į šeimos gyvenimo apsaugą. Šiuo klausimu žr. 2004 m. gruodžio 16 d. Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimą Radovanovic prieš Austriją (§ 30); 2001 m. rugpjūčio 2 d. Sprendimą Boultif prieš Šveicariją (Recueil des arrêts et dêcisionsi, 2001‑IX, § 39) ir 1991 m. vasario 18 d. Sprendimą Moustaquim prieš Belgiją (Serija A, Nr. 193, p. 18, § 36). 
      
      77 – 	Žr. šios išvados 94 punktą. 
      
      78 – 	Žr. šios išvados 41 punktą. 
      
      79 – 	Žr. šiuo klausimu 2003 m. gruodžio 11 d. Sprendimą Hässle (C‑127/00, Rink. p. I‑14781, 35 ir paskesni punktai).