CELEX: 62004CC0499
Language: pl
Date: 2005-11-15 00:00:00
Title: Opinia rzecznika generalnego Ruiz-Jarabo Colomer przedstawione w dniu 15 listopada 2005 r. # Hans Werhof przeciwko Freeway Traffic Systems GmbH & Co. KG. # Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Landesarbeitsgericht Düsseldorf - Niemcy. # Przejęcie przedsiębiorstw - Dyrektywa 77/187/EWG - Ochrona praw pracowniczych - Układ zbiorowy wiążący zbywającego i pracownika w momencie przejęcia. # Sprawa C-499/04.

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO
      DÁMASA RUIZA‑JARABA COLOMERA
      przedstawiona w dniu 15 listopada 2005 r.(1)
      
      Sprawa C‑499/04
      Hans Werhof
      przeciwko
      Freeway Traffic Systems GmbH & Co. KG
      [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesarbeitsgericht Düsseldorf (Niemcy)]
      Przejęcie przedsiębiorstw – Ochrona praw pracowniczych – Układ zbiorowy wiążący zbywającego i pracownika w momencie przejęciaI –    Wprowadzenie
      1.     Landesarbeitsgericht Düsseldorf (Niemcy) przedstawił Trybunałowi, na podstawie art. 234 WE, dwa pytania prejudycjalne dotyczące
         wykładni art. 3 dyrektywy Rady 77/187/EWG z dnia 14 lutego 1977 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich odnoszących
         się do ochrony praw pracowniczych w przypadku przejęcia przedsiębiorstw, zakładów lub części zakładów(2).
      
      2.     Wątpliwości sądu krajowego powstały w związku z badaniem umowy o pracę odsyłającej w zakresie waloryzacji płac do obowiązującego
         układu zbiorowego, wynegocjowanego i podpisanego przez organizację pracodawców, do której należy zbywający przedsiębiorstwo,
         ale nie przejmujący je, przy czym po zmianie właściciela został zawarty nowy układ zbiorowy.
      
      3.     Po raz pierwszy zwrócono się do Trybunału o rozstrzygnięcie takiej kwestii, chociaż Trybunał wielokrotnie już wypowiadał się
         na temat wymienionego wyżej przepisu(3).
      
      II – Ramy prawne
      A –    Prawo wspólnotowe
      4.     Przejmowanie przedsiębiorstwa stanowi sferę konfliktogenną, w której występują różne czynniki i interesy(4). Z jednej strony ewolucja systemów produkcyjnych pociąga za sobą zmiany organizacyjne mające na celu adaptację do globalnej
         gospodarki naznaczonej niepewnością fluktuacji popytu i krótką żywotnością oferowanych dóbr. Z drugiej strony problemy szefów
         przedsiębiorstw współistnieją z problemami pracowników i trudno znaleźć równowagę pomiędzy nimi(5); to wyjaśnia różnice stwierdzone w ustawodawstwach państw członkowskich w zakresie ochrony różnych występujących kategorii.
      
      5.     Dyrektywa 77/187(6) dokonała częściowej harmonizacji(7); oferuje ona pracownikom ramy jednocześnie kolektywne i indywidualne(8); te pierwsze promują rokowania i porozumiewanie się co do skutków przejęcia przedsiębiorstw celem zmniejszenia ich negatywnego
         wpływu na stosunki pracy; te drugie mają na celu zachowanie zobowiązań umownych i zagwarantowanie trwałości umów(9), które cechuje nadzwyczajna żywotność(10).
      
      6.     Zgodnie z orzecznictwem przepisy te „mają […] za zadanie ochronę, w interesie pracowników […], istniejących stosunków pracy,
         które stanowią część przejmowanej całości gospodarczej”(11), poprzez sprzyjanie kontynuacji zatrudnienia pracowników u nowego przedsiębiorcy na tych samych warunkach, które były uzgodnione
         z jego poprzednikiem(12).
      
      7.     Uwzględniając ten cel, art. 3 dyrektywy stanowi:
      „1.      Prawa i obowiązki zbywającego wynikające z umowy o pracę lub stosunku pracy istniejącego w momencie przejęcia, w rozumieniu
         art. 1 ust. 1, przechodzą w wyniku tego przejęcia na przejmującego.
      
      […]
      2.      Z chwilą dokonania przejęcia, o którym mowa w art. 1 ust. 1, warunki pracy uzgodnione w układach zbiorowych wiążą przejmującego
         w takim samym stopniu, w jakim wiązały zbywającego, do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia układów zbiorowych lub do czasu
         wejścia w życie lub zastosowania innych układów zbiorowych.
      
      Państwa członkowskie mogą ograniczyć okres przestrzegania tych zasad i warunków z zastrzeżeniem, że nie będzie on trwał krócej
         niż rok.
      
      […]” [tłumaczenie nieoficjalne].
      8.     Rozwój rynku wewnętrznego, tendencje ustawodawcze państw europejskich oraz dorobek Trybunału wyjaśniają zmiany wprowadzone
         dyrektywą Rady 98/50/WE z dnia 29 czerwca 1998 r.(13), jednak nowe brzmienie art. 3 jest w swoim zasadniczym zakresie identyczne z tekstem pierwotnym(14).
      
      9.     Dyrektywa Rady 2001/23/WE z dnia 12 marca 2001 r.(15) zastąpiła dyrektywę 77/187, przy zachowaniu dosłownej treści art. 3 w brzmieniu wynikającym z dyrektywy 98/50.
      
      B –    Uregulowania niemieckie
      10.   Właściwymi przepisami są: ustawa regulująca zbiorowe układy pracy (Tarifvertragsgesetz, zwana dalej „TVG”) oraz niemiecki
         kodeks cywilny (Bürgerliches Gesetzbuch, zwany dalej „BGB”), którego § 613a dostosowuje niemiecki porządek prawny do uregulowań
         wspólnotowych.
      
      1.      TVG
      11.   Zgodnie z § 1 ust. 1 tej ustawy układy zbiorowe regulują prawa i obowiązki zawierających je stron i zawierają normy prawne
         mogące dotyczyć treści(16), zawarcia i zakończenia stosunków pracy, a także innych aspektów dotyczących warunków pracy i komitetów zakładowych.
      
      12.   W myśl § 4 ust. 1 te normy prawne są bezpośrednio stosowane przez podmioty, które podpisały układ zbiorowy, to jest, na podstawie
         § 2 ust. 3, członków podpisujących układ organizacji związkowych i organizacji pracodawców, a także przez pracodawców indywidualnie
         przystępujących do niego.
      
      13.   Paragraf 5 przewiduje stosowanie układu zbiorowego erga omnes.
      2.      BGB
      14.   Paragraf 613a ust. 1 przewiduje w swoim pierwszym zdaniu, że „jeśli na podstawie aktu prawnego ma miejsce przejęcie zakładu
         lub części zakładu przez innego właściciela, to przejmuje on prawa i obowiązki wynikające ze stosunków pracy istniejących
         w momencie przejęcia”(17).
      
      15.   Drugie zdanie tego samego przepisu dodaje, że „jeśli te prawa i obowiązki są regulowane na podstawie norm prawnych układu
         zbiorowego lub układu zakładowego, to te prawa i obowiązki stanowią część stosunku pracy pomiędzy nowym właścicielem a pracownikiem
         i nie mogą podlegać zmianom ze szkodą dla pracownika przed upływem roku od daty przejęcia”(18).
      
      III – Stan faktyczny, spór przed sądem krajowym i pytania prejudycjalne
      16.   Hans Werhof podjął pracę w DUEWAG AG w dniu 1 kwietnia 1985 r., najpierw na czas określony, a od dnia 1 września 1985 r. na
         czas nieokreślony.
      
      17.   Zgodnie z postanowieniami umowy jego stosunek pracy był regulowany ogólnym układem zbiorowym oraz obowiązującym porozumieniem
         płacowym dla pracowników przemysłu hutniczego, metalurgicznego i elektrycznego Nadrenii Północnej-Westfalii, zawartych pomiędzy
         Industriegewerkschaft Metall (związkiem zawodowym przemysłu metalowego), którego członkiem nie był w tym okresie zainteresowany,
         a Verband der Metall‑ und Elektroindustrie Nordrhein‑Westfalen (unią przemysłu metalurgicznego i elektrycznego tego kraju
         związkowego, zwaną dalej „AGV”), której członkiem było DUEWAG AG.
      
      18.   W dniu 1 kwietnia 1999 r. spółka przekształciła się w Siemens DUEWAG GmbH i kilka miesięcy później zbyła znajdującą się w Düsseldorfie
         (przy Königsberger Strasse) część swojego zakładu, w którym pracował H. Werhof na rzecz Freeway Traffic Systems GmbH & Co.
         KG, niebędącej członkiem żadnej organizacji pracodawców, sygnatariusza układów zbiorowych; indywidualna umowa o pracę H. Werhofa
         również została przejęta.
      
      19.   W dniu 2 sierpnia 2001 r. nowy właściciel przygotował wraz z komitetem zakładowym tabelę zaszeregowania pracowników na podstawie
         postanowień układów zbiorowych obowiązujących w przemyśle metalurgicznym i elektrycznym tego kraju związkowego. W dniu 13 sierpnia
         2001 r. uzgodniono jednorazową wypłatę na rzecz pracowników, w zamian za co zainteresowany podpisał pismo, w którym zrzekł
         się wszelkich indywidualnych praw, na które mógłby się powołać w przedmiocie podwyżki wynagrodzenia za poprzednie okresy.
      
      20.   W dniu 29 sierpnia 2001 r. spółka zawarła z H. Werhofem porozumienie uzupełniające jego umowę o pracę i dotyczące wynagrodzenia.
      21.   Wyżej wymienione związek zawodowy i unia przemysłu zaaprobowały w dniu 23 maja 2002 r. nowy układ zbiorowy przewidujący wzrost
         płac o 2,6 %, a także premię od dnia 1 czerwca 2003 r.
      
      22.   H. Werhof wniósł skargę do sądu z żądaniem wypłaty, począwszy od tej ostatniej daty, różnicy pomiędzy kwotami, które otrzymał,
         a tymi, które wynikały z tego układu.
      
      23.   Arbeitsgericht Wuppertal oddalił ten pozew wyrokiem z dnia 7 stycznia 2004 r.
      24.   Orzekający w drugiej instancji Landesarbeitsgericht Düsseldorf, po stwierdzeniu, że niemieckie regulacje nie przyznawały powodowi
         żądanego wynagrodzenia(19), a jego przyznanie byłoby ewentualnie możliwe jedynie na podstawie przepisów wspólnotowych, zawiesił postępowanie i zwrócił
         się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:
      
      „1)      Czy jeżeli niebędący stroną układu zbiorowego przejmujący jest związany porozumieniem zbywającego – będącego stroną układu
         zbiorowego – i pracownika, w myśl którego, każdorazowe układy zbiorowe dotyczące wynagrodzeń, które obowiązują zbywającego,
         należy stosować w sposób taki, że stosowany jest układ zbiorowy dotyczący wynagrodzeń ważny w chwili przejęcia, a nie układy
         zbiorowe dotyczące wynagrodzeń, które weszły w życie później, to jest to zgodne z art. 3 ust. 1 dyrektywy Rady 98/50/WE z dnia
         29 czerwca 1998 r. zmieniającej dyrektywę 77/187/EWG w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się
         do ochrony praw pracowniczych w przypadku przejęcia przedsiębiorstw, zakładów lub części przedsiębiorstw lub zakładów(20)?
      
      2)      W przypadku odpowiedzi przeczącej:
      Czy jeżeli niebędący stroną układu zbiorowego przejmujący jest związany układem zbiorowym, który wszedł w życie po przejęciu
         zakładu tylko tak długo, jak byłby związany tym układem zbywający, to jest to zgodnie z art. 3 ust. 1 dyrektywy 98/50/WE?”.
      
      IV – Postępowanie przed Trybunałem
      25.   Uwagi na piśmie zostały przedstawione w terminie określonym w art. 20 statutu Trybunału Sprawiedliwości przez H. Werhofa,
         Freeway Traffic Systems GmbH & Co. KG, rząd niemiecki i Komisję.
      
      26.   Podczas rozprawy, która odbyła się w dniu 12 października 2005 r., uwagi ustne przedstawili przedstawiciele H. Werhofa i Freeway
         Traffic Systems GmbH & Co. KG, a także pełnomocnik Komisji.
      
      V –    Analiza pytań prejudycjalnych
      A –    Uwagi wstępne: znajdujący zastosowanie przepis wspólnotowy
      27.   Komisja podnosi na wstępie, że w 2002 r. wdrożono do prawa niemieckiego zmiany do dyrektywy 77/187 wprowadzone dyrektywą 98/50,
         pomimo iż termin do tego przewidziany upłynął z dniem 17 lipca 2001 r. Ta transpozycja nastąpiła zatem później niż przejęcie
         przedsiębiorstwa z dnia 1 października 1999 r. Komisja wywodzi stąd, iż pomimo rozważań dokonanych na ten temat przez sąd
         krajowy należy pozostać przy pierwotnym brzmieniu tego przepisu, jak to wynika z wyroku z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie
         Abler i in.(21).
      
      28.   O przepisie, który znajduje zastosowanie, decyduje dzień, w którym nastąpiły zmiana właściciela i, co za tym idzie, podstawienie.
         W niniejszej sprawie przejęcie nastąpiło po wejściu w życie dyrektywy 98/50(22), ale w okresie, kiedy termin przewidziany do transpozycji tej dyrektywy jeszcze nie upłynął, a zatem bez względu na to, w którym
         momencie wewnętrzny porządek prawny został dostosowany, analizy należy dokonać na podstawie pierwotnego brzmienia tego przepisu
         wspólnotowego.
      
      29.   Porównanie tych dwóch wersji art. 3 pokazuje, że ust. 1 akapit pierwszy jest zasadniczo identyczny w obu tych wersjach(23) oraz że pierwotny ust. 2 stał się po zmianach ust. 3, zachowując co do istoty swoją treść(24).
      
      B –    W przedmiocie pierwszego pytania prejudycjalnego
      1.      Klauzule odsyłające
      30.   Umowa o pracę może odsyłać, za pośrednictwem klauzul generalnych, do innych instrumentów prawnych, takich jak układy zbiorowe,
         także te niepodpisane przez strony(25).
      
      31.   Takie odesłania wprowadzają określone reguły wspólne dla wszystkich lub części pracowników i zmierzają do równego traktowania
         bez względu na przynależność związkową(26).
      
      32.   Klauzule te funkcjonują w sposób statyczny lub dynamiczny, w zależności od tego, czy odsyłają do określonego obowiązującego
         układu zbiorowego, czy też do takiego układu i jego brzmienia, które stosuje się w dowolnym momencie do przedsiębiorstwa lub
         sektora gospodarki, w którym wykonywana jest dana działalność(27).
      
      33.   Problemy podniesione w niniejszej sprawie dotyczą skutków prawnych, które po przejęciu przedsiębiorstwa winny zostać przypisane
         postanowieniom umownym przewidującym zastosowanie układów w zakresie płac zawartych pomiędzy związkiem zawodowym a organizacją
         pracodawców, której członkiem jest pierwszy pracodawca, ale nie spółka przejmująca zakład, i to w sytuacji, w której po zmianie
         właściciela układ zbiorowy został zastąpiony innym.
      
      34.   W tym kontekście podstawowa wątpliwość sądu krajowego polega na tym, czy wśród praw przeniesionych na nowego właściciela zakładu,
         na mocy art. 3 ust. 1 akapitu pierwszy dyrektywy 77/187, znajduje się prawo do uczestniczenia w zmianach układu zbiorowego
         wprowadzonych po podstawieniu.
      
      35.   Trudność wynika z faktu, że na poziomie krajowym Bundesarbeitsgericht dokonał wykładni § 613a BGB w taki sposób, iż zgodnie
         z jego drugim zdaniem przepisy układów zbiorowych stanowią integralną część umowy o pracę w brzmieniu, które miały one w momencie
         zmiany właściciela, z wyłączeniem późniejszych zmian. W konsekwencji pracownicy nie mogliby korzystać z dynamicznego rozwoju
         rokowań zbiorowych, a ochrona ich praw miałaby charakter statyczny. Bundesarbeitsgericht, stosując pierwsze zdanie tego przepisu
         w związku z § 3 i 4 TVG, uznał również, że poddanie pracowników kolejnym układom zbiorowym nie może odbywać się w oderwaniu
         od sytuacji pracodawcy, ponieważ w przeciwnym razie, w przypadku przejęcia przedsiębiorstwa, sytuacja pracowników zależałaby
         od podpisania porozumienia o równym traktowaniu(28).
      
      2.      Przejęcie przedsiębiorstw
      36.   Przejęcie przedsiębiorstw pociąga za sobą złożone skutki; z tego powodu właśnie dyrektywa 77/187 chroni pracowników zarówno
         w odniesieniu do przeszłości, poprzez szczególne przepisy gwarantujące spłatę uprzednich zobowiązań, jak i do przyszłości
         poprzez zachowanie umów o pracę bez zmiany ich treści(29), z wyjątkiem nowacji podmiotowej związanej ze zmianą pracodawcy.
      
      37.   Tu należy dodać, że podstawienie następuje z mocy prawa z samego faktu przejęcia(30) i chroni nadrzędny interes w zachowaniu stosunku pracy pod każdym względem, tak aby nie wygasł ani nie został zmieniony,
         biorąc pod uwagę fakt, że podstawowe świadczenie pracodawcy, zapłata wynagrodzenia, jest całkowicie pozbawione aspektu intuitu
         personae(31).
      
      38.   Abstrahując od trwania stosunku pracy, niekwestionowanego w niniejszej sprawie, prawa i obowiązki stanowiące jego część wynikają
         z indywidualnych lub zbiorowych postanowień umownych. Pomiędzy jednymi i drugimi istnieją duże różnice, skoro, zważywszy na
         ich genezę, pierwsze wynikają z umowy pracownika z pracodawcą, podczas gdy drugie są wynikiem rokowań pomiędzy ich odpowiednimi
         przedstawicielami. Z punktu widzenia ich skutków umowy indywidualne dotyczą wyłącznie tych, którzy je podpisują, podczas gdy
         układy zbiorowe obowiązują osoby reprezentowane przez związki zawodowe i organizacje pracodawców, które je zawierają.
      
      39.   Te różnice znajdują odzwierciedlenie w art. 3 dyrektywy 77/187, którego ust. 1 dotyczy klauzul uzgodnionych indywidualnie,
         a ust. 2 – klauzul uzgodnionych w drodze układu zbiorowego.
      
      40.   To rozróżnienie ma ogromne znaczenie, zważywszy, że trwanie układów zbiorowych jest poddane ograniczeniom czasowym: dacie
         rozwiązania lub wygaśnięcia układu lub dacie wejścia w życie nowego układu, chyba że państwa wyznaczą termin w tym względzie,
         który nie może być krótszy niż rok.
      
      41.   Jednakże oprócz tych dwóch rodzajów klauzul istnieje jeszcze trzeci, wspomniany powyżej, który wynika z charakteru obu pozostałych.
         Chodzi o sytuację, w której dokument podpisany przez pracownika i pracodawcę odsyła do układu zbiorowego uregulowanie tej
         lub innej kwestii, takiej jak na przykład wynagrodzenie.
      
      42.   Klauzula odsyłająca, jako że zawarta jest w umowie indywidualnej, objęta jest zakresem art. 3 ust. 1 dyrektywy 77/187, co
         oznacza przedłużenie uzgodnionego systemu prawnego, bez uszczerbku dla ewentualnych zmian, które niezależnie od przejęcia
         są ogólnie uznawane przez przepisy prawa pracy i zastrzeżone w art. 4 ust. 1 tej samej dyrektywy(32).
      
      43.   Z drugiej strony postanowienia umowne, do których odsyłają strony, regulowane są przez ust. 2 tego samego art. 3.
      3.      Badanie pytania prejudycjalnego
      44.   Biorąc pod uwagę powyższe rozważania, różne powody skłaniają mnie do udzielenia twierdzącej odpowiedzi na tak postawione pytanie.
         W istocie w takiej sytuacji, z jaką mamy do czynienia w tym przypadku, kiedy to aktualny pracodawca nie jest członkiem organizacji
         pracodawców negocjującej ze związkami zawodowymi, podczas gdy indywidualna umowa precyzuje, że wynagrodzenie regulowane jest
         przepisami układu zbiorowego wiążącego dla poprzednika, ochrona zapewniona przez klauzulę odsyłającą nie ma charakteru dynamicznego,
         a statyczny, i jest w związku z tym tak samo ograniczona w czasie jak „warunki pracy uzgodnione w układzie zbiorowym”(33).
      
      45.   W zasadzie całość wzajemnie zobowiązującej treści stosunku pracy jest zachowana, jako że przejmujący przedsiębiorstwo zajmuje
         miejsce zbywającego, z czego wynika w perspektywie indywidualnej trwałość układu zbiorowego regulującego ten stosunek(34), nawet jeśli nowy właściciel nie jest członkiem organizacji, która go wydała.
      
      46.   Z zamiłowania do dialektyki można by argumentować, że ostatni właściciel przedsiębiorstwa nie jest związany układem zbiorowym,
         którego nie jest stroną; niemniej jednak takie stwierdzenie nie jest właściwą podstawą dla zakwestionowania zastosowania układu,
         ponieważ od momentu, w którym został on zatwierdzony, winien być przestrzegany. Zmiana właściciela ma tak niewielkie znaczenie
         jak zmiana któregokolwiek pracownika lub komitetu zakładowego.
      
      47.   Jednakże odesłanie nie może przetrwać sine die, stosując się tak do układu zbiorowego obowiązującego w momencie przejęcia, jak i do wszystkich następnych.
      
      48.   Nietykalność warunków pracy ogranicza uprawnienia kierownicze pracodawcy(35) oraz skazuje na niepowodzenie każdą próbę harmonizacji(36).
      
      49.   Kiedy obligatoryjny charakter specjalnie przewidziany dla danego przepisu odsyła do uregulowań płacowych zamieszczonych w kolejnych
         układach zbiorowych, bez żadnej daty granicznej, stajemy wobec poważnej niedogodności: mianowicie jeśli nowy właściciel chciałby
         interweniować w układy zawarte ze związkami zawodowymi, zobowiązany jest do wstąpienia do organizacji pracodawców prowadzącej
         rokowania, co bezsprzecznie narusza jego wolność stowarzyszania się.
      
      50.   Wolność stowarzyszania się obejmuje różne dodatkowe aspekty, pomiędzy nimi prawo do niezrzeszania się(37). Wymieniona jest wśród praw podstawowych Unii Europejskiej(38). Poprzednio dwa wyroki z dnia 8 października 1974 r. w sprawie Union Syndicale i in. przeciwko Radzie(39) oraz w sprawie Syndicat général du personnel przeciwko Komisji(40) uznały swobodę działalności związkowej w ramach Wspólnoty. W wyroku z dnia 15 grudnia 1995 r. w sprawie Bosman(41) Trybunał stwierdził, że ta zasada „potwierdzona w art. 11 europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych
         wolności oraz wynikająca ze wspólnych dla wszystkich państw członkowskich tradycji konstytucyjnych stanowi część praw podstawowych,
         które są, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału, […] chronione we wspólnotowym porządku prawnym”(42).
      
      51.   Taka prerogatywa, przysługująca nabywcy przedsiębiorstwa, winna przeważyć nad każdym innym prawem o niższej randze, jak to
         przynależne pracownikowi i dotyczące korzyści ekonomicznych wypływających z ewolucji układów zbiorowych podpisanych przez
         zbywającego zakład.
      
      52.   Zresztą gdyby przyszłe układy zbiorowe dotyczyły w sposób stały pracodawcę niebędącego stroną rokowań, mielibyśmy do czynienia
         z konsekwencjami analogicznymi do tych, jakie mają umowy nakładające zobowiązania na osoby trzecie, co stanowiłoby naruszenie
         ogólnej zasady „pacta tertiis nec nocent”. Wynikałoby z tego, że na pracodawcy niebędącym sygnatariuszem układu zbiorowego
         ciążyłoby więcej zobowiązań niż te, które na siebie przyjął: pozostawałby w niepewności ponosząc ryzyko ewentualnych postanowień
         podjętych na jego niekorzyść.
      
      53.   Z tych powodów nie ma uzasadnienia dla „dynamicznej” wykładni klauzuli odsyłającej takiej jak ta w niniejszej sprawie. W sprawie
         przedłożonej przez Landesarbeitsgericht do rozstrzygnięcia przez Trybunał znajdujemy się wobec sytuacji pośredniej, w której
         wymieniona klauzula wywiera wszystkie skutki związane z układem zbiorowym zawartym przez pierwszego właściciela, ale nie wywołuje
         ich w przypadku przewidzianym art. 3 ust. 2 dyrektywy 77/187: wygaśnięcia, rozwiązania lub zastąpienia, a także, jak przewidziało
         to państwo członkowskie, upływu co najmniej roku od przejęcia przedsiębiorstwa; ta klauzula nie obejmuje późniejszych układów
         zbiorowych, chyba że, rzecz jasna, nowy pracodawca wyrazi inną wolę.
      
      54.   Wydaje się użyteczne wskazanie, że w wyroku z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie Martin i in.(43) Trybunał stwierdził, iż ten przepis wspólnotowy stoi na przeszkodzie temu, aby przejmujący przedsiębiorstwo oferował warunki
         mniej korzystne niż te przyznane przez zbywającego w zakresie dotyczącym wcześniejszej emerytury, chyba że warunki korzystniejsze
         wynikają z układu zbiorowego, który zgodnie z prawem nie znajduje zastosowania (pkt 48), ta ostatnia okoliczność znajduje
         się w tezie przedstawionej w niniejszej sprawie.
      
      55.   Ponadto, jeśli chodzi o regulacje przejściowe, uzasadnione jest, aby sytuacja pracowników przejmującego przedsiębiorstwo i pracowników
         zbywającego była tymczasowo różna(44). Wyznaczenie minimalnego okresu, w którym układ zbiorowy będzie przestrzegany, pozwala pracownikom na skorzystanie z okresu
         adaptacji do nowego pracodawcy(45), niezależnie od losu późniejszych układów zbiorowych.
      
      56.   W innym duchu ochrona wprowadzona dyrektywą 77/187 obejmuje, zgodnie ze swym celem, prawa istniejące w momencie podstawienia,
         a mianowicie te, które zainteresowany uzyskał i które stały się integralną częścią jego majątku(46), z wyłączeniem zwykłych oczekiwań, a tym samym hipotetycznych korzyści wypływających z przyszłych układów zbiorowych(47).
      
      57.   W końcu, jakkolwiek nic nie stoi na przeszkodzie inicjatywie pracodawcy wprowadzenia do umów odpowiednich zmian przy użyciu
         mechanizmów wypracowanych w sposób ogólny przez przepisy(48), to jednak taka możliwość nie pozbawia treści przepisów szczególnych mających zastosowanie w dziedzinie przejęcia przedsiębiorstw.
      
      C –    W przedmiocie drugiego pytania prejudycjalnego
      58.   Landesarbeitsgericht Düsseldorf zmierza również do ustalenia, czy nawet gdyby art. 3 ust. 1 tej dyrektywy nie zezwalał przejmującemu
         przedsiębiorstwo uniknąć związania układami zbiorowymi późniejszymi w stosunku do przejęcia, obligatoryjny charakter, któremu
         poddany jest zbywający, utrzymuje się mimo tego.
      
      59.   Biorąc pod uwagę rozwiązanie, które proponuję odnośnie do pierwszego pytania prejudycjalnego, wydaje się niepotrzebne rozpatrywanie
         pytania drugiego.
      
      60.   Niemniej jednak, gdyby Trybunał zdecydował się zająć problemem poruszonym pomocniczo w niniejszym sporze, uważam, że zważywszy
         na fakt, iż świadczenie pracodawcy jest całkowicie pozbawione aspektu intuitu personae, poddanie układowi zbiorowemu nie będzie
         zależało od sytuacji zbywającego; należy respektować treść układu, abstrahując od zaszłej nowacji podmiotowej.
      
      VI – Wnioski
      61.   Biorąc pod uwagę powyższe rozważania, proponuję, aby Trybunał udzielił następującej odpowiedzi na pierwsze z dwóch pytań prejudycjalnych
         przedstawionych przez Landesarbeitsgericht Dusseldorf:
      
      Artykuł 3 ust. 1 dyrektywy Rady 77/187/EWG z dnia 14 lutego 1977 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich
         odnoszących się do ochrony praw pracowniczych w przypadku przejęcia przedsiębiorstw, zakładów lub części zakładów nie stoi
         na przeszkodzie temu, by w przypadku gdy umowa o pracę odsyła do układu zbiorowego, bezwzględnie obowiązującego w stosunku
         do zbywającego, nabywca niezrzeszony w organizacji pracodawców negocjującej takie układy nie był związany układami zbiorowymi,
         które zastąpiły układ obowiązujący w momencie tego przejęcia.
      
      1 –	Język oryginału: hiszpański.
      
      2 –	Dz.U. L 61, str. 26.
      
      3 –	M.C. Rodríguez‑Piñero Royo, „Transmisión de empresas y derecho europeo”, w „La transmisión de empresas en Europa” (dalej
         „La transmisión…”), Cacucci Editore, Bari 1999, str. 5, pisze, że dyrektywa ta spowodowała rozwój obszernego orzecznictwa
         z uwagi na „dużą częstotliwość przypadków wchodzących w zakres jej stosowania, różnorodność i obszerność tego zakresu, a także
         rozbieżności między systemami krajowymi w traktowaniu tych sytuacji pod względem prawnym, mimo iż można czasami odnieść wrażenie,
         że prawdziwym powodem tego stanu rzeczy są niedostatki tej dyrektywy”.
      
      4 –	L. Conforti i R. Zucchetti, „Diritto comunitario del lavoro‑Tutela delle condizioni economiche e giuridiche dei lavoratori,
         sicurezza e salute sui luoghi di lavoro”, Bufetti, Rzym 1994, str. 224, wspominają o „una situazione eccezionale e traumatica”.
      
      5 –	A. Desdentado Bonete, „La sucesión de empresa: una lectura del nuevo artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores desde
         la jurisprudencia”, w Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, nr 38, Madryt 2002, str. 241 i nast.
      
      6 –	Na temat prac przygotowawczych do tej dyrektywy J.P. Puissochet, „La directive concernant le maintien des droits des travailleurs
         en cas de transferts d’entreprises et la jurisprudence de la Cour”, w Journal des tribunaux du travail, nr 725, 1999, str. 1.
      
      7 –	Wyrok z dnia 11 listopada 2004 r. w sprawie C‑425/02 Delahaye, Zb.Orz. str. I‑10823, pkt 32.
      
      8 –	L. Conforti i R. Zucchetti, op.cit., rozróżniają ochronę materialną, obejmującą trwałość stosunków pracy i ich warunki
         oraz ochronę formalną.
      
      9 –	E. González Biedma, „El régimen jurídico de la transmisión de empresas en el derecho español”, w „La transmisión…”, str. 173.
      
      10 –	M. Alonso Olea i M.E. Casas Bahamonde, „Derecho del trabajo”, wydanie XIX, Civitas, Madryt 2001, str. 393.
      
      11 –	Wyrok z dnia 5 maja 1988 r. w sprawach połączonych 144/87 i 145/87 Berg i Busschers, Rec. str. 2559, pkt 13; i podobnie
         wyrok z dnia 10 lutego 1988 r. w sprawie 324/86 Daddy’s Dance Hall, Rec. str. 739.
      
      12 –	Zobacz między innymi wyrok z dnia 17 grudnia 1987 r. w sprawie 287/86 Ny Mølle Kro, Rec. str. 5465, pkt 12; ww. wyroki:
         w sprawie Daddy’s Dance Hall, pkt 9 i w sprawie Berg i Busschers, pkt 12; wyroki: z dnia 25 lipca 1991 r. w sprawie C‑362/89
         D’Urso, Rec. str. I‑4105, pkt 9; z dnia 16 grudnia 1992 r. w sprawach połączonych C‑132/91, C‑138/91 i C‑139/91 Katsikas i in.,
         Rec. str. I‑6577, pkt 21; z dnia 12 listopada 1998 r. w sprawie C‑399/96 Europièces, Rec. str. I‑6965, pkt 37; z dnia 14 września
         2000 r. w sprawie C‑343/98 Collino i Chiappero, Rec. str. I‑6659, pkt 49; i wreszcie wyrok z dnia 26 maja 2005 r. w sprawie
         C‑478/03 Celtec, Zb.Orz. str. I‑4389, pkt 26).
      
      13 –	Dyrektywa zmieniająca dyrektywę 77/187/EWG (Dz.U. L 201, str. 88).
      
      14 –	Zobacz pkt 29 i przypisy 23 i 24 do tej opinii.
      
      15 –	Dz.U. L 82, str. 16.
      
      16 –	Wśród których znajdują się, zgodnie z tą zasadą, normy regulujące wysokość wynagrodzenia.
      
      17 –	Ten efekt podstawienia przewidziany jest w większości przepisów prawnych państw członkowskich, na przykład w prawie włoskim
         (art. 2112 ust. 1 Codice Civile), belgijskim (art. 7 układu zbiorowego 32a) czy hiszpańskim (art. 44 Estatuto de los Trabajadores);
         A. Ojeda Avilés, M.J. Rodríguez Ramos, i J. Gorelli Hernández, „La transferencia de empresas: un análisis comparado de la
         trasposición al derecho italiano, francés, belga, alemán, inglés y español, de la Directiva 77/187”, w „La transmisión…”,
         str. 279.
      
      18 –	To drugie zdanie zostało dodane § 1 ust. 5 ustawy z dnia 13 sierpnia 1980 r. dotyczącej równego traktowania kobiet i mężczyzn
         w miejscu pracy i zachowania praw w przypadku przejęcia przedsiębiorstwa (BGBl. 1980 I, str. 1308), przyjętej w celu transpozycji
         norm wspólnotowych takich jak dyrektywa 77/187. Dyrektywa 98/50 została wdrożona do prawa niemieckiego ustawą z dnia 28 marca
         2002 r. zmieniającą ustawę dotyczącą pracy marynarzy i inne ustawy (BGBl. 2002 I, str. 1163).
      
      19 –	Sąd krajowy wskazuje, że Freeway Traffic Systems GmbH & Co. KG nie podlegała układowi zbiorowemu z dnia 23 maja 2002 r.,
         ponieważ nie była członkiem AGV, oraz że ten układ zbiorowy nie został uznany za skuteczny erga omnes (art. 1?4 TVG); pracownik
         nie może też opierać swojego żądania na § 613a ust. 1 BGB, ponieważ, zgodnie z orzecznictwem Bundesarbeitsgericht, z jednej
         strony zmiany w układzie zbiorowym wprowadzone po przejęciu przedsiębiorstwa nie mają wpływu na umowę, a z drugiej strony
         w przypadku przejęcia warunki pracy pracowników podlegają asymilacji, bez względu na ich sytuację w stosunku do układu zbiorowego.
      
      20 –      Należy rozumieć, że sąd krajowy odwołuje się do art. 3 ust 1 dyrektywy 77/187 w brzmieniu nadanym dyrektywą 98/50, ponieważ
         ta ostatnia zawiera cztery przepisy: pierwszy zmienia tytuł i treść art. 1?7 dyrektywy 77/187, drugi zawiera normy dotyczące
         transpozycji, trzeci ustala datę jej wejścia w życie, a czwarty wskazuje adresatów. 
      
      21 –	Sprawa C‑340/01, Rec. str. I‑14023. W tej sprawie Trybunał, udzielając odpowiedzi na pytanie prejudycjalne dotyczące wykładni
         art. 1 dyrektywy 77/187, stwierdził, że dyrektywa 98/50, której termin transpozycji upłynął w dniu 17 lipca 2001 r., została
         wdrożona już po wniesieniu skargi do sądu krajowego i że w związku z tym nie ma ona wpływu na ten spór (pkt 5).
      
      22 –	Lub, zgodnie z art. 3, w dniu 17 lipca 1998 r., dniu jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.
      
      23 –	Jedyną różnicę stanowi usunięcie wyrażenia dotyczącego przejęcia: „w rozumieniu art. 1 ust. 1”, które znajdowało się tam
         poprzednio.
      
      24 –	Różnice zmierzają, równolegle do ww. zmian, do usunięcia zwrotu „w rozumieniu art. 1 ust. 1” [pozostała część przypisu
         bez znaczenia dla polskiej wersji językowej].
      
      25 –	W Niemczech około 90% umów o pracę zawiera uregulowania tego rodzaju; G. Annuβ, „Die einzelvertragliche Bezugnahme auf
         Tarifverträge”, w Betriebs‑Berater, nr 49, 1999, str. 2558; i Preis, „Grundfragen der Vertragsgestaltung im Arbeitsvertrag”, str. 51 i nast., cytowany przez
         P. Hanau i T. Kanię, „Die Bezugnahme auf Tarifverträge durch Arbeitsvertrag und betriebliche Übung”, w „Tarifautonomie für
         ein neues Jahrhundert, Festschrift für Günther Staub”, Munich 1998, str. 239.
      
      26 –	G. Annuβ, op.cit., str. 2558.
      
      27 –	L. Beseler, w L. Beseler, F.J. Düwell, i W. Göttling, „Arbeitsrechtliche Probleme bei Betriebsübergang, Betriebsänderung
         und Unternehmensumwandlung”, wydanie II, Dülmen 2005, str. 105; P. Hanau, i T. Kania, op.cit., str. 239.
      
      28 –	Wyroki Bundesarbeitsgericht z dnia 20 czerwca 2001 r. (4 AR 295/00), z dnia 29 sierpnia 2001 r. (4 AZR 332/00) i z dnia
         16 grudnia 2002 r. (4 AZR 467/01).
      
      29 –	E. González Biedma, op.cit., str. 174.
      
      30 –	Wyżej wymienione wyroki: w sprawie D’Urso, pkt 20, w sprawie Celtec, pkt 38 i wyrok z dnia 14 listopada 1996 r. w sprawie
         C‑305/94 Rotsart de Hertaing, Rec. str. I‑5927, pkt 18.
      
      31 –	Według M. Alonsa Olei, i M.E. Casasa Bahamondego, op.cit., str. 394, zasadnicze powody wynikają z organizacji i przekraczają
         zakres samego prawa: „[…] zmiana pracownika unicestwia jego umowę o pracę; gdyby to samo miało dotyczyć zmiany pracodawcy,
         wszystkie umowy zostałyby zakończone łącznie; opcja polegająca na zachowaniu umów w takiej sytuacji jest zatem zrozumiała,
         pomijając nawet fakt, że gdyby było inaczej, przyznawałoby to prawo pracodawcy, w momencie dobrowolnego przejęcia pomiędzy
         żyjącymi, do jednostronnego rozwiązania […]”.
      
      32 –	Zgodnie z akapitem pierwszym tego przepisu przejęcie przedsiębiorstwa, zakładu lub części przedsiębiorstwa lub zakładu
         nie stanowi samo w sobie podstawy do zwolnienia, czy to przez zbywającego, czy przejmującego. Postanowienie to nie stoi na
         przeszkodzie zwolnieniom z powodów ekonomicznych, technicznych lub organizacyjnych, powodujących zmiany w stanie zatrudnienia.
         Zgodnie z ust. 1 akapit drugi państwo członkowskie może ustalić, że akapit pierwszy nie będzie stosowany wobec niektórych
         szczególnych kategorii pracowników, niechronionych przed zwolnieniem przez prawo czy praktykę państw członkowskich. Natomiast
         ust. 2 stanowi, że jeżeli umowa o pracę lub stosunek pracy ulegają rozwiązaniu, ponieważ przejęcie pociąga za sobą poważne
         zmiany warunków pracy na niekorzyść dla pracownika, pracodawcę uważa się za odpowiedzialnego za rozwiązanie umowy o pracę
         lub stosunku pracy. Zobacz w tym względzie ww. wyroki: w sprawie Daddy’s Dance Hall, pkt 16 i 17, w sprawie Collino i Chiappero,
         pkt 52, oraz wyrok z dnia 12 listopada 1992 r. w sprawie C‑209/91 Watson Rask i Christensen, Rec. str. I‑5755, pkt 28.
      
      33 –	L. Beseler, op.cit., str. 106, także uważa, że klauzula odwoławcza dynamiczna staje się statyczną w momencie przejęcia
         przedsiębiorstwa; tak samo M. Heinze, „Ausgewählte Rechtsfragen zu §613a BGB”, w „Tarifautonomie für ein neues Jahrhundert,
         Festschrift für Günther Staub”, Munich 1998, str. 281; M. Henssler, „Unternehmensumstrukturierung und Tarifrecht, Festschrift
         für Günther Staub”, Munich 1998, str. 322; i B. Gaul, „Einzelvertragliche Bezugnahmeklausel beim Übergang des Arbeitsverhältnisses
         auf nicht tarifgebundenen Arbeitgeber”, w Betriebs‑Berater, nr 21, 2000, str. 1086 i nast. Odmiennego zdania są między innymi G. Thüsing, i T. Lambrich, „Arbeitsvertragliche Bezugnahme
         auf Tarifnormen”, w Recht der Arbeit, nr 4, 2002, str. 211 i 212; i G. Annuβ, op.cit., str. 2560. Natomiast P. Hanau, i T. Kania, op.cit., str. 256, dokonują
         rozróżnienia ze względu na okoliczności każdego przypadku i typ układu; w sytuacji takiej jak rozważana w tej sprawie skłaniają
         się do podejścia statycznego.
      
      34 –	J.M. Martín Correa, „La sucesión de empresas. Reflexión a la luz de la Directiva CE 2001/23”, w Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, nr 48, Madryt 2004, str. 92.
      
      35 –	J.L. Monereo Pérez, „Las relaciones de trabajo en la transmisión de la empresa”, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
         Madryt 1987, str. 334.
      
      36 –	A. Desdentado Bonete, op.cit., str. 256. 
      
      37 –	Artykuł 20 ust. 2 Powszechnej deklaracji praw człowieka stanowi, że „nikogo nie można zmuszać do należenia do jakiegoś
         stowarzyszenia” [tłumaczenie aktu na język polski dostępne na stronie internetowej Wysokiego Komisarza NZ ds. Praw Człowieka].
         Ponadto Europejski Trybunał Praw Człowieka także potwierdził ten negatywny aspekt prawa do stowarzyszania się w wyrokach z dnia
         13 sierpnia 1981 r. Young, James i Webster przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, seria A nr 44, § 52; z dnia 30 czerwca 1993 r.
         Sigurdur A. Sigurjónsson przeciwko Islandii, seria A nr 264, § 35; i z dnia 25 kwietnia 1996 r. Gustafsson przeciwko Szwecji,
         Recueil des arrêts et décisions, 1996‑II, § 45. 
      
      38 –	Artykuł 12 ust. 1 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej zatwierdzonej w Nicei w dniu 7 grudnia 2000 r. (Dz.U. C 364,
         str. 1), powtórzony w art. II‑72 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy, podpisanego 29 października 2004 r.
         (wejście w życie przewidziane na dzień 1 listopada 2006 r., pod warunkiem ratyfikacji przez państwa członkowskie) (Dz.U. 2004,
         C 310, str. 1).
      
      39 –	Sprawa 175/73, Rec. str. 917.
      
      40 –	Sprawa 18/74, Rec. str. 933.
      
      41 –	Sprawa C‑415/93, Rec. str. I‑4921.
      
      42 –	Punkt 79.
      
      43 –	Sprawa C‑4/01, Rec. str. I‑12859.
      
      44 –	A. Ojeda Avilés, M.J. Rodríguez Ramos, i J. Gorelli Hernández, op.cit., str. 309.
      
      45 –	U. Carabelli, „Alcune riflessioni sulla tutela dei lavoratori nei trasferimenti d’azienda: la dimensione individuale”,
         w Rivista Italiana di Diritto del Lavoro, nr 1, 1995, str. 62.
      
      46 –	Zgodnie z ww. wyrokiem w sprawie Martin i in. niezależnie od tego, czy ich wejście w życie jest związane z zajściem określonego
         zdarzenia zależącego od woli pracodawcy (pkt 29).
      
      47 –	Wyżej wymieniony wyrok w sprawie Collino i Chiappero zaprzecza temu, jakoby staż pracy stanowił uprawnienie, na które pracownicy
         mogliby powoływać się przeciwko nowemu pracodawcy, nawet jeśli służy ustaleniu innych praw finansowych, które mogą być dochodzone
         od nowego pracodawcy (pkt 50).
      
      48 –	Wyżej wymienione wyroki: w sprawie Daddy’s Dance Hall, pkt 16 i 17 i w sprawie Watson Rask i Christensen, pkt 27?29.